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Unidad I 2025

El documento aborda el concepto y análisis del Derecho, su clasificación en Derecho Público y Privado, y las fuentes del Derecho, incluyendo la ley, tratados internacionales, costumbres, jurisprudencia y doctrina. Se discuten las características del Derecho Positivo, su división en ramas, y se detalla el Derecho Civil como la rama que regula la situación de la persona en la comunidad. Además, se menciona la importancia de la codificación y el Código Civil y Comercial en el contexto del Derecho Privado argentino.

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Unidad I 2025

El documento aborda el concepto y análisis del Derecho, su clasificación en Derecho Público y Privado, y las fuentes del Derecho, incluyendo la ley, tratados internacionales, costumbres, jurisprudencia y doctrina. Se discuten las características del Derecho Positivo, su división en ramas, y se detalla el Derecho Civil como la rama que regula la situación de la persona en la comunidad. Además, se menciona la importancia de la codificación y el Código Civil y Comercial en el contexto del Derecho Privado argentino.

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Dra. Liliana E.

Belles Arriazu de Sanmarco


UNIDAD: I

A) EL DERECHO: Concepto. Análisis de la Definición. El derecho desde el punto de


vista objetivo; desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista científico.
El Derecho Positivo: su división. Derecho Público y Derecho Privado, sus ramas.
Objeto de estudio de cada una de ellas. Derecho Civil: concepto y contenido.
Codificación: concepto. Ventajas e inconvenientes. Breve reseña histórica del
Derecho Privado Argentino. El Código Civil y Comercial (Ley 26.994). Plan del
Código. Método. Examen General.
B) B) LAS FUENTES DEL DERECHO: Concepto. Clasificación: 1) La ley: concepto y
caracteres. Ley en sentido material y formal. Aplicación subjetiva de la ley. Su
valor en el tiempo. Retroactividad e irretroactividad de la ley. Su valor en el
espacio. Interpretación de la ley. 2) Tratados Internacionales de Derechos
Humanos. Su importancia como fuente del derecho Civil y Comercial. 3) La
costumbre: concepto y caracteres. Régimen legal argentino. 4) La Jurisprudencia:
concepto. 4) La Doctrina. Aplicación e interpretación

UNIDAD I.-
1. El DERECHO. Concepto. Análisis de la definición.
Diversas son las características y particularidades que diferencian a los seres del
resto de los seres vivos. Una de las principales que lo distingue es que el hombre es un
ser sociable por naturaleza, ya que hace a su propia esencia la necesidad de convivir
con sus semejantes, formar familias, comunidades, tribus o clanes. Desde el origen
mismo de la humanidad, el hombre no estuvo solo y se nucleó con sus semejantes. Es
precisamente esta convivencia la que exige inexcusablemente la vigencia de normas a
las cuales deben ajustar su conducta, de lo contrario reinaría el caos y la vida en común
sería imposible.
Es así que, ante la necesidad imperiosa de los hombres de organizarse para poder
convivir unos con otros, surge el Estado. El Estado definido como el conjunto de
personas y familias (población) que habitan en un territorio común (territorio) sujetos a
una idéntica autoridad o poder, constituye una de las formas más perfectas de
organización, ya que nace con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas. Para
lograr estos objetivos el Estado cuenta con atributos necesarios para regular el

1
comportamiento de los seres humanos que conviven en comunidad, ya que sin esa
regulación la convivencia sería imposible.
Etimológicamente la palabra derecho proviene de “directus” participio pasivo de
“dirigere” que significa guiar, dirigir y “rectus” que indica idea de rectitud a lo que
sumamos el carácter obligatorio y conforme la Justicia”1.- Hace referencia a conductas
dirigidas, reguladas, sometidas a reglas.
Puede darse entonces un breve concepto del DERECHO como conjunto de
normas impuestas por el Estado con carácter coercitivo que regulan la conducta de los
hombres para permitir su vida en sociedad.
- el Derecho comprende entonces un conjunto de Normas y principios
- que regulan acciones u omisiones de los hombres. Esta conducta que
puede ser positiva (actividad que el hombre realiza) o negativa (actitudes que debió
cumplir y fueron omitidas) solo queda dentro de la órbita del derecho en el caso de que
ellas puedan producir consecuencias que impactan en la vida de los demás. El objeto de
regulación es entonces la conducta. Quedan excluidos los sentimientos, los
pensamientos o las emociones en tanto no se traduzcan luego en comportamiento
positivo o negativo.
- Impuestas por Estado: a diferencia de otras normas que regulan la vida
humana como las normas religiosas o morales o usos de buena educación que presenten
la característica de ser autónomas porque cada ser humano decide si las adopta, cumplo
o no, las normas jurídicas son “Heterónomas”, calificativo que implica que son impuestas
al hombre más allá de su decisión. Es el Estado el ente competente para imponer
obligatoriamente estas normas que surgen como una consecuencia natural y necesaria
del principio de Autoridad, uno de los elementos del Estado.
- Coercitivas u obligatorias: las normas jurídicas describen comportamientos
humanos que “deben” ser cumplidos, la inobservancia de tal obligación trae aparejada la
aplicación de una sanción. La obligatoriedad de la norma jurídica deriva de la posibilidad
de obtener su cumplimiento forzoso o de imponer un castigo por su violación. Las
normas jurídicas son impuestas por el Estado a los individuos con total independencia
de lo que íntimamente piense él. No interesa que el sujeto estime buena o mala la norma
jurídica, de todas maneras le es obligatorio el cumplirlas.

1
Borda. Parte General I p. 12
2
- Por último debe destacarse la finalidad de las normas jurídicas, ya que al
derecho se le asigna contenido ético que pretende establecer el orden social justo, y este
es el fundamento de la coercitividad de las normas.

2.-El Derecho desde el punto de vista Objetivo, desde el punto de vista


subjetivo y desde el punto de vista científico.
La palabra Derecho puede analizarse desde dos acepciones diferentes lo que
implica dos significados diferentes.
a) El Derecho desde el punto de vista Objetivo hace referencia al Ordenamiento
Jurídico como sistema normativo, considerado como el conjunto de normas, destinado
a regular la conducta y analizado con independencia de los seres a los que se aplica,
solo desde la perspectiva del conjunto de normas que se imponen a los seres humanos
y rigen obligatoriamente su vida
El derecho objetivo es el conjunto de normas (Constituciones, Códigos, leyes,
decretos, ordenanzas costumbres, resoluciones judiciales) que rigen la conducta
humana
b) El Derecho desde el punto de vista subjetivo: implica la facultad o posibilidad
que tiene una persona de obrar de determinada manera frente a otros. Posibilidad o
facultad que se origina en una norma de derecho objetivo. Consiste en la prerrogativa
otorgada o reconocida a una persona para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien
determinado así como la posibilidad de exigir a otra u otras un comportamiento
determinado o bien que lo autoriza a realizar ciertos actos.
Por ejemplo derecho a casarse, derecho a donar sus órganos, derecho a testar,
derecho a exigir al deudor el pago de una deuda, etc.
Ambas acepciones no implican en modo alguno la existencia de dos derechos
antagónicos o que el derecho se divida en dos partes, por el contrario ambos se
corresponden recíprocamente y constituyen dos miradas diferentes según que se analice
la norma jurídica en sí misma, o la facultad o prerrogativa que esa norma asigna al sujeto
titular.
Estas acepciones constituyen entonces dos aspectos distintos de abordar una
cuestión. Por ejemplo el Código Civil y Comercial – derecho objetivo – establece que
puede contraer matrimonio toda persona a partir de los 18 años. El derecho subjetivo
es la facultad de todo ser humano mayor de 18 años que habita el país de casarse.

3
Podemos afirmar por ende que el derecho subjetivo es una potestad reconocida por el
derecho para hacer valer intereses humanos legítimos.
A su vez, los derechos subjetivos pueden o no tener contenido económico.
Estamos en presencia entonces de los derechos extrapatrimoniales que abarcan los
derechos de la personalidad, que le corresponden al sujeto sobre su propia persona
como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad moral, y los derechos de familia, y
los derechos patrimoniales cuya esencia es el valor económico que les puede ser
asignado. Estos Derechos patrimoniales se clasifican a su vez en derechos creditorios,
derechos reales y derechos intelectuales.
c) Además podemos analizar el Derecho desde el punto de vista Científico. Esta
perspectiva implica reconocer al Derecho como una Ciencia que presenta objeto de
estudio propio (la norma jurídica) y método específico de análisis y estudio que es el
método jurídico.
Durante mucho tiempo se consideró como Ciencia sólo a aquellas ramas del
conocimiento que analizaban fenómenos susceptibles de ser reproducidos en laboratorio
por ejemplo las ciencias naturales o la Física en las que la relación causa- efecto permite
efectuar experimentos a fin de verificar los resultados.
El Derecho, como rama del conocimiento que se aplica a la conducta humana no
puede ser encasillado en tales conceptos. Sin embargo, se acepta que constituye una
Ciencia con objeto y métodos propios que analiza sistemáticamente La Norma, y el deber
ser...

3,-El Derecho Positivo: su división. Derecho Público y Privado, sus ramas.


Objeto de estudio de cada una de ellas.
Si bien el Ordenamiento Jurídico de un Estado constituye un sistema único que
conforma el Derecho Objetivo de ese país, por razones didácticas y científicas se lo
divide en ramas o sectores categorizándolo por aquellas particularidades propias que
marcan rasgos distintivos.
El Derecho Positivo es el conjunto de normas jurídicas coercitivas que rigen o
rigieron en un Estado en un momento determinado. Distinguimos entonces el Derecho
positivo en vigente o Histórico.
El Derecho Positivo vigente a su vez, puede dividirse en dos grandes ramas:
- El Derecho Público
- El Derecho Privado.

4
El derecho Publico rige relaciones en las que siempre una de las partes es el
Estado Nacional, Provincial o Municipal que desarrolla su actividad “imponiéndose a los
particulares en virtud de la Autoridad que ejerce” por lo que regula relaciones en las que
se observa la Subordinación del interés particular al interés general. También regula las
relaciones de las Personas Públicas entre si.
Por su parte las diferentes ramas del Derecho Privado rigen relaciones en las que
las diferentes partes involucradas se encuentran en exacta situación de igualdad jurídica
por lo que ninguna puede “imponerse” a otra, estas personas establecen vínculos de
coordinación para lograr sus fines; comprende así mismo relaciones jurídicas en las que
el Estado es parte, pero no aparece imponiéndose a los particulares sino como un sujeto
más. Por ejemplo un Ministerio que adquiere los diarios locales a un canillita y le abona
mensualmente.
Un importante sector de la doctrina, en los últimos tiempos ha incorporado una
nueva rama del Derecho El Derecho Mixto, Rama del derecho que regula relaciones de
sujetos que se encuentran en exacta situación de igualdad jurídica, pero que por la
desigualdad practica de una de las partes amerita la participación de órganos del Estado
en la verificación del cumplimiento de las pautas acordadas.
Der. Hispánico
Der. Indiano
HISTORICO Der. Colonial
Der. Patrio

Der. Constitucional
Der. Administrativo
Interno Der. Publico
Provincial
DERECHO Der. Publico [Link]
Der Penal
Der. Tributario

VIGENTE Externo Der. Internacional


Publico

Der. Civil
Interno Der. Comercial
Der. Agrario
Der. Privado Der. Forestal

5
Externo Der. Internacional
Privado
POSITIVO
Der. Mixto Der. Del Trabajo

El Derecho Positivo Histórico está conformado por aquellas normas jurídicas que
estuvieron vigentes en nuestro país con anterioridad al período constitucional. Cuando
los españoles llegaron a América, en una primera instancia trajeron su Ordenamiento
jurídico para aplicarlo en las Colonias. Sin embargo al poco tiempo surge la necesidad
de establecer Normas propias para los diferentes Virreinatos, allí aparece el Derecho
Indiano. Englobamos dentro del concepto de Derecho Colonial al conjunto de normas
jurídicas que se fueron sancionando en el país desde el año 1810 hasta la sanción de la
Constitución Nacional en el año 1853-
Luego de la Organización Nacional comienza a desarrollarse en la República
Argentina el ordenamiento jurídico que hasta hoy se encuentra vigente.
En síntesis, si uno de los sujetos de la Relación es el Estado, y éste actúa como
poder público imponiéndose a los particulares, estamos en presencia de una rama del
Derecho Público. Por ejemplo:
* El Derecho Constitucional: rama del derecho público interno que estudia la
organización del Estado, Los Poderes que lo gobiernan y las atribuciones o facultades
acordadas a tales poderes. Establece además la situación jurídica de los habitantes del
país reconociendo o acordando sus derechos y las garantías que aseguran su ejercicio.
* El Derecho Público Provincial estudia la Organización de las Provincias
Autónomas que componen el Estado Nacional y la situación jurídica de los habitantes de
cada Provincia.
* El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que estudia las
normas que regulan el funcionamiento de la Administración como actividad del Estado
necesaria para la satisfacción de necesidades concretas de los grupos de población.
* El Derecho Fiscal, Financiero o Tributario analiza la Potestad asignada al Estado
para recaudar recursos que le permitan cumplir con los fines para los cuales existe, así
como la composición de tales recursos y la ejecución de los mismos.

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* El Derecho Penal describe aquellas conductas positivas o negativas que
constituyen delitos y la sanción que le corresponde a cada una.
Así mismo, el derecho Internacional Público, estudia las relaciones que se
establecen entre los Estados tanto en la Paz como en la guerra
Estamos en presencia de una rama del derecho privado cuando ambas
partes de la relación se encuentran en idéntica situación de igualdad. Si el Estado es
una de esas partes no lo hace en ejercicio del poder público. Por ejemplo
* El Derecho Civil regula a las personas en sí mismas, y a las relaciones que
surgen entre ellas. Es el Derecho Madre del que luego se desprendieron las demás
ramas del Derecho.
* El Derecho Comercial también conocido como Derecho Empresario regula las
diferentes relaciones que surgen de la actividad económica y las acciones humanas
relacionadas con el Intercambio de bienes y servicios con finalidad de lucro.
*El Derecho Agrario o rural estudia las normas que regulan las relaciones que se
producen y desarrollan en el ambiente Agrario del País,
Por su parte el Derecho Internacional Privado se encarga de establecer y estudiar
las normas que regulan las diferentes relaciones que surgen entre personas de diferentes
países, por ejemplo el divorcio de un argentino con una española y el régimen de cuidado
parental de los hijos.
Por último, como ejemplo de rama de Derecho Mixto podemos citar el Derecho
del Trabajo, que estudia las relaciones que surgen entre patrones y obreros, vínculos
jurídicos que presentan la particularidad de que ambas partes se encuentran en situación
de desigualdad práctica por la hiposuficiencia de los trabajadores, situación que justifica
entonces la necesidad de la intervención del Estado para que se garantice la adecuada
aplicación de las normas vigentes en las situaciones concretas. El Estado no es parte
de la relación pero Controla que las normas se aplican en protección de los trabajadores.

3.-DERECHO CIVIL. CONCEPTO Y CONTENIDO


Buteler Cáceres define al Derecho Civil como “Derecho Privado común que regula
íntegramente la situación de la persona dentro de la comunidad, ya mirada en sí misma
a través de cuento le es inherente, ya mirada dentro del grupo familiar donde se integra
y perfecciona, ya mirada como titular de un patrimonio, ya proyectada más allá de la
muerte a través de la transmisión Hereditaria”.

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Se le asigna ser el Derecho Común, ya que de él se han desprendido las otras
ramas del Derecho como el Derecho Comercial y el Derecho del Trabajo. Y se dice de
él que constituye precisamente el más común de los derechos, pues precisamente se
encarga de regular a la Persona, aún antes de su nacimiento y más allá de su muerte
por el derecho sucesorio.
El Derecho Civil es la rama del derecho privado que rige al hombre como tal, sin
consideración de sus actividades o profesiones peculiares, que regla sus relaciones con
sus semejantes y con el Estado cuando éste actúa como simple persona jurídica. Y en
tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter
genéricamente humano.
Podemos establecer el contenido del Derecho Civil a través de cuatro instituciones
fundamentales:
* Personalidad: Estudia a la persona en sí misma y su desenvolvimiento en la
sociedad: - Existencia e individualización de la Persona Humana
- Atributos de la Personalidad: Nombre, Estado, Domicilio, Capacidad,
Patrimonio
- Derechos Personalísimos.
- Personas jurídicas. Clasificación. Existencia
* Familia: estudia las relaciones de la sociedad primaria en la que el hombre nace
y se desenvuelve:
- Matrimonio
- Filiación
- Parentesco
- Responsabilidad parental, tutela, curatela
* Patrimonio: Rige las relaciones que tienen contenido económico y derivan de la
actividad humana que tiende a la apropiación de la riqueza y del aprovechamiento de los
bienes de la naturaleza: - Derechos reales
- Derechos Personales.
- Derechos Intelectuales
* Sucesión: regula la transmisión de bienes que se origina ante la muerte.
- Sucesión hereditaria y abintestato.
- Régimen Sucesorio
- Legítima

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4.- CODIFICACIÓN: Ventajas e Inconvenientes.
Es común en gran parte de los países la evolución del modo como se presenta el
ordenamiento jurídico que lo regula. Si bien en un primer momento las normas escritas
se encuentran dispersas, el primer paso está dado por la Recopilación o Compilación de
Normas, que consiste en la inserción en un solo cuerpo de todas las disposiciones
vigentes que regulan una parte del derecho. Favorece el conocimiento ya que todas las
normas se encuentran reunidas. Recopilar por ende implica aglutinar todas las normas
en un solo cuerpo.
La Consolidación de las leyes constituye el próximo paso más avanzado o
evolucionado ya que presenta de modo sistemático y metódico las leyes vigentes en un
estado determinado.
Este proceso común en muchos países del mundo surge por la necesidad de
ordenar y simplificar el conocimiento de las normas jurídicas aplicables en un momento
determinado.
El paso más avanzado y evolucionado es la Codificación. Codificar implica reunir
en un solo cuerpo legal de modo sistemático y orgánico las normas que regulan una
rama determinada del derecho.
El aspecto más destacado es que las diferentes normas se encuentran
organizadas conforme a un método que asigna a cada institución o figura jurídica el
lugar adecuado y facilita su estudio y comprensión.
En la actualidad, el Código no sólo sistematiza y organiza si no que además está
impregnado de una concepción filosófica y social que le confiere unidad al sistema.
a.- Ventajas de la Codificación:
- Confiere unidad y coherencia a todo el sistema legislativo con lo que se evita la
confusión de leyes dispersas que pueden llegar a ser contradictorias.
- Facilita el conocimiento y la aplicación de las normas
- Permite extraer principios generales aplicables a situaciones similares.
- La jurisprudencia generaliza sus principios.
- confiere unidad y coherencia al sistema legislativo.
- en países de constitución federal como el argentino facilita la unidad.
- Puede ser modificado parcialmente cada vez que sea necesario-
b).- Los detractores de la Codificación por su parte entienden que presenta las
siguientes Desventajas:
- El Derecho se condensa en un Código y corre el riesgo de cristalizarse.

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- El derecho se estanca mientras que las condiciones sociales y el progreso de la
civilización avanzan.
- Las relaciones sociales general nuevas instituciones que quedan fuera del Código.
- La Codificación trabaría el proceso natural y espontáneo de adecuar el ordenamiento
jurídico a los fenómenos sociales que surgen.
En general los países que siguen el sistema románico (o sea que reconocen como
antecedente el derecho romano) han adoptado por el sistema de la Codificación y reúnen
sistemáticamente las diferentes normas de cada rama del derecho en un Cuerpo único.
5.-BREVE RESEÑA HISTORICA DEL DERECHO PRIVADO ARGENTINO.
La historia del Derecho Privado en nuestro país ha transitado por diversas y
diferentes etapas:
a) El denominado período colonial que se extiende desde el comienzo de la
colonización hasta el primer grito de independencia en 1810. Tenía su gran base en el
Derecho Romano, ya que allí nacen casi todas las instituciones jurídicas actuales.
b) El Periodo de Emancipación y Organización de 1810 a 1871 período durante
el cual se entremezcló el derecho español que todavía se aplicaba y la legislación patria
que establece figuras propias locales como la abolición de la esclavitud a partir de la
asamblea del año 13, la prohibición del mayorazgo, etc.
c) En el año 1853 se dicta la Constitución Nacional y entre las atribuciones del
Congreso en el entonces art. ART. 67 inc. 11) lo Faculta a dictar el Código Civil y el
Código de comercio.
En consonancia con tal atribución, el año 1864 Mitre por entonces Presidente de
la Republica encomienda a Dalmacio Vélez Sarsfield la redacción de un Código Civil
para la Republica argentina.
Vélez tomo como fuentes para la redacción del Código el Derecho Español, un
proyecto de Código redactado para Brasil por el jurista Augusto Teixeira de Freitas, el
Derecho Romano y el Derecho Civil Francés. Realizó su obra solo con la colaboración
de amanuenses (colaboradores que apuntaban a mano sus escritos) entre los que se
encontraba su hija y redactó el Código que rigió a los argentinos por más de 150 años.
El Código fue aprobado a libro cerrado por el Congreso.
Durante el período de vigencia del Código se dictaron numerosas leyes para
actualizar su contenido.
Por su parte, en el caso del Derecho Comercial, la Provincia de Bs. As. (Que no
integró la República Argentina desde 1853 a 1860) había encomendado a Dalmasio

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Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo la redacción de un Código de Comercio que fue
aprobado para regir en la Provincia. Con posterioridad a ello, cuando Bs. As. Se
incorpora a la Republica luego de la reforma constitucional del año 1860, este Código
pasa a ser el Código de Comercio para todo el país.
Las relaciones económicas vinculadas con el Comercio y el intercambio avanzan
y se desarrollan de modo mas vertiginosos que las relaciones jurídicas propias del
derecho civil, esta situación originó la sanción de numerosas leyes que derogaron
capítulos íntegros del código de Comercio de modo tal que al año 2011 menos de una
tercera parte mantenía su vigencia.
A principios de 2011, el decreto 191/2011 dispuso constituir la «Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación», integrada por el Presidente de la Corte Suprema de la
Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, la Vicepresidente de ese cuerpo Elena Highton de
Nolasco y la ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza,
Aída Kemelmajer de Carlucci. La comisión designó al Dr. Federico de Lorenzo como
secretario.
La comisión constituyó diferentes sub-comisiones conformadas por más de 100
juristas de reconocida trayectoria en el país, recibió aportes y propuestas de muchos
juristas y entregó su proyecto al Poder Ejecutivo que, con algunas modificaciones, lo
remitió para su tratamiento por el Congreso Nacional, que aprobó sus 2671 artículos
mediante la ley 26994 que dispuso su vigencia a partir del 1 de enero del año 2016.
Posterior a ello ante la incertidumbre de que nuevas autoridades en el país pudieran
suspender la aplicación del Código ya aprobado, se adelantó por Ley la aplicación del
mismo a partir del 1 de agosto de 2015
6).- Plan del Código .METODO DEL CODIGO CIVIL Y [Link]
General.
Analizar el método del Código implica determinar cómo se encuentra organizado
y sistematizado el mismo. En el caso del Código Civil y Comercial argentino está dividido
en un título preliminar y seis libros.
A.- TITULO PRELIMINAR (4 Capítulos)
I.- Derecho
II.- La Ley
III.- Ejercicio de los derechos
IV.-Derechos y Bienes

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1.- LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL (Tiene cinco títulos)
PRIMERO: Persona Humana
SEGUNDO: Persona Jurídica
TERCERO: Bienes
CUARTO: Hechos y Actos Jurídicos
QUINTO: Transmisión de los Derechos

2.- LIBRO SEGUNDO. RELACIONES DE FAMILIA (Tiene ocho títulos)


PRIMERO: Matrimonio
SEGUNDO: Régimen Patrimonial del Matrimonio
TERCERO: Uniones Convivenciales
CUARTO: Parentesco
QUINTO: Filiación
SEXTO: Adopción
SEPTIMO: Responsabilidad Parental.
OCTAVO: Procesos de Familia.

3-.- LIBRO TERCERO. DERECHOS PERSONALES (Tiene cinco títulos)


PRIMERO: Obligaciones en general
SEGUNDO: Contratos en general
TERCERO: Contratos de consumo
CUARTO: Contratos en particular
QUINTO: Otras fuentes de las obligaciones

4.- LIBRO CUARTO. DERECHOS REALES. (Tiene trece títulos)


PRIMERO: Disposiciones generales
SEGUNDO: Posesión y Tenencia
TERCERO: Dominio
CUARTO: Condominio
QUINTO: Propiedad Horizontal
SEXTO: Conjuntos Inmobiliarios
SEPTIMO: Superficie
OCTAVO: Usufructo

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NOVENO: Uso
DECIMO: Habitación
DECIMO PRIMERO: Servidumbre
DECIMO SEGUNDO: Derechos Reales de Garantía
DECIMO TERCERO: Acciones Posesorias y Acciones reales.

5.- LIBRO QUINTO. TRANSIMISION DE DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE


(TIENE 11 Títulos)
PRIMERO: Sucesiones
SEGUNDO: Aceptación y Renuncia de la Herencia
TERCERO: Cesión de Herencia
CUARTO: Petición de Herencia
QUINTO: Responsabilidad de los Herederos y Legatarios
SEXTO: Estado de Indivisión
SEPTIMO: El Proceso Sucesorio
OCTAVO: Partición
NOVENO: Sucesiones Intestadas
DECIMO: Porción legítima
DECIMO PRIMERO: Sucesiones Testamentarias.

6.- LIBRO SEXTO. DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS


PERSONALES Y REALES (Tiene 4 Títulos)
PRIMERO: Prescripción y caducidad
SEGUNDO: Privilegios
TERCERO: Derecho de retención
CUARTO: Disposiciones de Derecho Internacional Privado

B) LAS FUENTES DEL DERECHO. CONCEPTO.


La palabra Fuente, en general indica el manantial de donde surge o brota el agua
de la tierra. Si bien esta idea puede servir en sentido figurado, implica que hablar de las
Fuentes del Derecho alude en una primera instancia a los antecedentes que sirven de
base al origen de las normas jurídicas. También suelo asignarse a la palabra fuente del
derecho a las normas, preceptos, o principios del derecho positivo de los que surgen
derechos y obligaciones para las personas. Puede entenderse además el término

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Fuente del Derecho en el sentido del modo a través del cual se manifiesta la voluntad
social. Hacemos referencia entonces al origen de la norma jurídica, o sea como
aparecen de de donde surgen las normas que integran el ordenamiento jurídico.

CLASIFICACIÓN En una primera aproximación podemos diferenciar


- las fuentes materiales o de producción
- formales o de conocimiento.
La primera alude a los factores sociales que determina la creación del derecho.
Refiere a los fenómenos sociales que surgen o se modifican o transforman y evidencian
la necesidad de normas jurídicas que lo regulen. Podemos citar como ejemplo los
avances científicos, las nuevas relaciones familiares, los diferentes grupos sociales. El
contexto social es esencialmente dinámico y se generan en él nuevas situaciones,
nuevos avances o nuevas figuras que ameritan la necesidad de un marco normativo que
las contemple o regulen.
Las fuentes formales constituyen modos de creación de normas jurídicas que el
propio derecho reconoce y que por ende son obligatorias.
Así mismo a las fuentes formales las podemos clasificar en
- Fuentes directas o inmediatas
- Fuentes indirectas o mediatas.
Las fuentes directas o inmediatas son aquellas a las que debe recurrir en primer
término el intérprete o funcionario encargado de aplicarlas a un caso concreto.
Encontramos aquí a la ley, los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Son fuentes mediatas aquellas a las que se acude ante la ausencia de fuente
directa o sea en caso de laguna legal o bien para afianzar la interpretación. En este caso
encontramos la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
El Código Civil y Comercial hace referencia a las fuentes en su artículo Primero
que establece: 1°.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser
resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional
y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se
tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
1.- LA LEY: Concepto y caracteres. Ley en sentido material y formal.

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En Argentina, como en todos los países que han seguido el sistema continental
de derecho, la ley es la fuente primera y más importante... Puede ser definida como
Norma escrita obligatoria impuesta por autoridad competente.
También podemos definirla como “regla social obligatoria, establecida de modo
permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza”
De este simple concepto surgen los caracteres distintivos de la ley:
- Se trata de una norma escrita,
- Obligatoriedad: el cumplimiento de las leyes no queda sujeto a la decisión
de los ciudadanos a quienes va destinada. Estos deben cumplirla ya que el
incumplimiento trae aparejada una sanción.
- Generalidad: las leyes van destinadas a un número indeterminado de
personas que quedan comprendidas dentro de su alcance. La ley es siempre general y
no surge para un caso concreto si no para regular un gran número de situaciones,
personas o hechos que comprende dentro de su contenido.
- Emana de autoridad competente.
b).-Ley en sentido material es toda regla social obligatoria emanada de autoridad
competente. Es decir no sólo las leyes del Congreso de la Nación si no también los
decretos, reglamentos, edictos policiales. Por ej. El Reglamento Alumnos de la UNSE
es ley en sentido material. Ha sido dictada por el Consejo Superior y rige para todos los
alumnos de la casa de estudios.
Ley en sentido formal por su parte implica las Normas escritas, generales,
obligatorias que emanan del Congreso de la Nación o de las diferentes Legislaturas
Provinciales y que son sancionadas en un todo conforme con el procedimiento
establecido por la Constitución.
También podemos distinguir en Leyes Nacionales y Provinciales: según cual sea
el espacio territorial de su vigencia y surjan del Congreso de la Nación para todo el país
, por ejemplo el Código Civil y Comercial ( Ley Nacional ) o bien solo para una provincia
determinada por ejemplo La Ley de Contabilidad de Santiago del Estero-

c).- Aplicación subjetiva de la Ley.


El Código Civil y Comercial especifica con claridad los sujetos que quedan en
principio comprendidos por las leyes en nuestro país. Así en su ARTICULO 4°.-
establece que. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la

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República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin
perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.
La norma determina pues que el ordenamiento jurídico argentino rige para todo
aquel que pise el suelo del país sin interesar si su paso es solo transitorio. Tal sería el
caso por ejemplo de un turista que solo viene a Argentina a pasar la temporada veraniega
o estudiantes que llegan en razón de programas de intercambio. Mientras se encuentren
en territorio argentino, se les aplicara a las situaciones y relaciones que desarrollan las
normas del país.
b).- Valor en el tiempo:
Determinar el valor en el tiempo de las leyes implica efectuar el análisis del
momento a partir del cual comienza su aplicación y hasta que momento las leyes
mantienen su vigencia.
El CCyC expresamente determina que las leyes son aplicables a partir del 8 día
de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen.
Debemos puntualizar que el proceso de formación de las Leyes transcurre por
diferentes momentos: la sanción: que se desenvuelve exclusivamente en el Poder
Legislativo ( Diputados y Senadores en el caso del Congreso Nacional) y que debe contar
con las mayorías necesarias; La Promulgación que es al aprobación del Poder Ejecutivo
del proyecto de ley sancionado por el Congreso. Y el paso posterior es la Publicación
en el diario de Publicaciones Legales o sea el Boletín Oficial.
En el sistema argentino, a partir de tal publicación las leyes se presumen
conocidas y nadie puede excusarse de cumplirlas. Ahora bien por principio general, a
partir del octavo día de su publicación, las leyes son obligatorias.
Puede suceder sin embargo que la propia ley establezca expresamente el
momento a partir del cual comenzará su vigencia. El ejemplo más claro se presenta con
la Ley 26.994 de Noviembre de 2014 que aprobó el C.C. y C. para la República Argentina,
que expresamente había establecido que el Código comenzaba a regir a partir del 1 de
Enero del año 2016. Con posterioridad a ello por Ley 27.077 se adelantó su vigencia al
1 de Agosto del año 2015.
Así mismo La Ley estará vigente hasta tanto sea derogada por otra ley, salvo que
la propia norma establezca su plazo de vigencia. Por ejemplo la ley que ha establecido
un sistema excepcional de jubilaciones y fue sancionada en el año 2014 expresamente
fija Septiembre del año 2016 como fecha de finalización de su vigencia.

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En síntesis una vez publicada la ley, esta es obligatoria a partir del día que la
propia ley designe, si no consigna fecha será obligatoria a partir del octavo día de su
publicación y estará vigente hasta la fecha que designe o bien hasta que sea derogada
por otra ley.
Si la situación jurídica nace y concluye dentro de la vigencia de una ley, no surge
problema alguno. La dificultad nace cuando nuevas leyes regulan situaciones que no han
concluido en sus efectos.
c).- Esta temática se identifica como Retroactividad e irretroactividad de la Ley.
En principio las leyes disponen para el futuro, a partir de la fecha de su publicación.
Sin embargo hay situaciones en que la ley pretende regular hechos o actos producidos
con anterioridad a su sanción.
El nuevo Código en su art. 7 regula la Eficacia temporal de las leyes al establecer
que:” A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes.
La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en
contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados
por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los
contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al
consumidor en las relaciones de consumo”.
Es indiscutible que las leyes tienen efecto inmediato, ello significa que se habrán
de aplicar a todo hecho posterior o futuro que se produzca a partir de la fecha de su
entrada en vigencia, pero son irretroactivas, no se pueden a aplicar a hechos o
consecuencias ya producidos y solo se aplican a hechos o consecuencias futuros.
Carece de importancia que la ley sea o no de orden público.
Sólo podría aplicarse con carácter retroactivo en caso de que la ley expresamente
determinara su aplicación de este modo, o bien en la única excepción aceptada con
carácter general que es el caso de la Ley Penal, en la que si una nueva ley es más
benigna para el detenido, se le aplicará ésta y no la que estaba vigente al momento en
que se produjo el ilícito. En ambas situaciones la Ley no podrá afectar garantías
constitucionales.
A fin de determinar si se aplicó la ley con carácter retroactivo o no, debemos
analizar las situaciones y relaciones jurídicas que se producen al amparo de la Norma.
Si la relación se inició y feneció en sus consecuencias, no puede aplicarse la nueva
norma existente, caso contrario su aplicación sería retroactiva.

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Ahora bien si la ley es imperativa, que implica que las partes no pueden modificar
su contenido, si será aplicable a las situaciones planteadas en relaciones jurídicas que
aun no han finiquitado.
Por ejemplo si se dictara una ley que redujera los intereses a aplicar en los
préstamos acordados por los bancos para las cuotas futuras a partir de la fecha de su
promulgación, podrá afectar a los Bancos, pero no puede decir que tiene efectos
retroactivos pues se aplica para el futuro, en cambio sería retroactiva si ordenara
devolver intereses ya percibidos por meses abonados con anterioridad.
Si la ley es simplemente supletoria, esto es complementa la voluntad de las partes
o se aplica ante el silencio de ellas, sólo será aplicada si es más beneficiosa para el
consumidor en un contrato de consumo.
d).-VALOR DE LA LEY EN EL ESPACIO.-
En principio la Ley tiene aplicación territorial, ya que como dijimos el propio CCyC
establece que la ley se aplica para todos los que habiten el territorio argentino, sean
ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.
En caso de que la relación jurídica se plantee con respecto a dos sujetos que
habitan en dos países diferentes, la determinación de la norma aplicable corresponde a
otra rama del derecho que es el Derecho Internacional Privado.
Además en la República Argentina que fijó la forma Federal de gobierno se deben
distinguir las Leyes Nacionales cuya aplicación y obligatoriedad rige para todo el
territorio y que son dictadas por el Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por
el art. 75 de la Constitución Nacional y las Leyes Provinciales que solo se aplican en el
espacio geográfico de la Pcia. en la que se originó la Norma

e).-INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-
Aplicar la ley implica subsumir una situación particular o una relación jurídica a la
norma de carácter General, por ello para aplicarla, el primer paso es proceder a la
Interpretación previa para determinar si el caso concreto debe incluirse o no en la Ley
así como elegir cual Ley general debe aplicarse a una situación particular. Los órganos
de aplicación de la ley son los jueces, que deben velar por su cumplimiento en las
situaciones de la vida cotidiana, para ello deberán establecer el recto contenido de la ley
aplicable.
Interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión
precisa y apreciar su eficiencia con respecto a las relaciones jurídicas.

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La interpretación puede ser legislativa cuando la efectúa el mismo órgano
legislador, al explicar cual es el alcance y sentido de la norma. Esta interpretación se
efectúa generalmente en la Expresión de motivos de la ley o puede ser analizada a través
de la lectura de los diarios del sesiones de los legislativos.
Se denomina interpretación judicial a la que efectúan los jueces en cada caso
concreto al que se aplica la misma.
El ART 2°.- del Código Civil y Comercial establece que La ley debe ser
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los
valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
El primer paso entonces consiste en verificar el texto de la norma y el significado
de sus términos los que deben entenderse sin perder de vista la finalidad que inspiró la
necesidad de contar con la pauta normativa. El Código fija además el hilo rector que
debe conducir este proceso que está dado por Los Tratados Internacionales sobre
derechos humanos que resaltan la necesidad de apuntalar los derechos individuales
que hacen a la dignidad de las personas.

2.- Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Su importancia como


fuente del derecho Civil y Comercial.
El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por
primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres
humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido
ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que
todos deben respetar y proteger.
En términos generales hablar de derechos humanos implica subsumir todo el
ordenamiento jurídico a la protección de la dignidad e integridad de la persona humana
que se erige como centro de aplicación de las normas y base de su interpretación.
A lo largo de su historia la República Argentina ha refrendado siempre los diversos
Tratados con el resto de los países del mundo.

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En el año 1994, al momento de llevarse a cabo la última reforma constitucional,
en el art. 75 inc. 22 se estableció que los tratados sobre Derechos Humanos suscriptos
hasta entonces o los futuros tratados tienen en la República Argentina exactamente el
mismo valor jurídico que la propia Constitución Nacional.
Esta gran modificación en la estructura normativa del país, conlleva además la
particularidad de que, al ser la aplicación de tales tratados competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, último órgano jurisdiccional al que puede
concurrir cualquier habitante de los países de Latinoamérica cundo entiende que sus
derechos humanos se han visto vulnerados por los fallos de los tribunales del país del
origen.
Además el fallo dictado por la Corte Interamericana, que asigna el sentido que
debe darse a la aplicación de un Tratado de Derechos Humanos, se convierte en
Obligatoria para el resto de los Estados.
En razón de ello, estos Tratados Internacionales se erigen como una fuente
fundamental del derecho, ya que si el interés vulnerado queda comprendido en la
categoría de “derecho Humano”, la primera fuente a la que debe acudirse está dada por
estos Tratados Internacionales así como los fallos de la Corte mencionada.-
Estos tratados son, entre otros, La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la eliminación de todas
formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los Crímenes de lesa humanidad.

3.- LA COSTUMBRE: Concepto y caracteres. Régimen legal argentino.


La costumbre constituye la fuente originaria del derecho ya que previo a la
existencia de normas escritas, las pautas obligatorias de comportamiento social se
transmitían vía oral. Podemos definirla como “la observancia constante y uniforme de
un comportamiento por los miembros de la comunidad social, que la reiteran en la
convicción de que responde a una necesidad jurídica”2.
No todo hábito o uso social constituye “costumbre” como fuente de derecho. Para
que ello suceda es necesario la coexistencia de dos elementos:

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De Ruggiero. Instituciones de Derecho Civil. T. I
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- El elemento Objetivo, constituido por la serie de actos constante y
uniformemente repetidos. Este recaudo implica que el comportamiento debe ser
uniforme, constante, general en lo que a la aplicación por parte de la comunidad y público
ya que es conocido por todos.
- El elemento Subjetivo o sicológico que está dado por el convencimiento o
convicción común de que tal comportamiento es obligatorio.
Dado que su característica principal es que es No Escrita, la costumbre no es
sancionada, discutida ni promulgada por ninguna autoridad, y su razón de ser como
fuente de derecho radica en la reiteración por períodos prolongados de comportamientos
idénticos.
La Costumbre puede ser:
- secundum legem (según la ley), es la costumbre reconocida por la propia
ley que está de acuerdo con ella.
- - praeter legem, (al margen de la ley): es la que crea una norma en una
situación no contemplada por la ley.
- Contra legem (contra la ley o “desuetudo”. Se genera en contra de lo que
establece la ley e intenta derogarla.
El Nuevo C.C.y C. en su art. 1 expresa que “…Los usos y prácticas son
vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”...
En consecuencia se acepta la costumbre secundum legem cuando los interesados
o las leyes se refieran a ellas y la costumbre praeter legem, en situaciones no regladas
legalmente, pero no se admite bajo ninguna circunstancia la costumbre contra legem.
Nuestro Código adopta un criterio común a la mayoría de los ordenamientos
jurídicos del resto de los países que reconocen a la ley una modesta importancia como
fuente de derecho.
En los países de derecho escrito si bien la fuente primordial es la ley, la costumbre
puede dar lugar a normas nuevas que se adapten a las conductas sociales.

4.- La jurisprudencia. Concepto.


La ley establece obligaciones con carácter general. Cuando esta norma no se
cumple por un ciudadano en particular, surgen situaciones de conflicto en las que el
titular del derecho cuenta con medios jurídicos para acudir a los tribunales de justicia

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para hacer valer el derecho violado y lograr que, una vez tramitado el proceso
correspondiente se dicte una sentencia.
Esta sentencia aplica la ley a una situación jurídica específica y determinada, y, si
bien no crea nuevas normas de derecho, los casos “precedentes” son de gran utilidad
para aplicar las normas en situaciones de litigio.
Se entiende por Jurisprudencia precisamente al conjunto de fallos que resuelven
de modo idéntico situaciones que presentan particularidades comunes. Consiste pues
un fallo judicial que sirve luego de antecedente a otros fallos.
En principio la jurisprudencia no es obligatoria para los jueces, sin embargo a nivel
nacional los fallos plenarios de las Cámaras Civiles de Apelación son obligatorios para
los jueces inferiores.
En Santiago del Estero los fallos del Superior Tribunal de Justicia obligan a los
Tribunales inferiores.
Además, en el caso de situaciones que afectan a Derechos Humanos, las partes
que perciben vulnerados sus derechos, luego de agotado el procedimiento en su país de
origen, pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el fallo de la Corte es
Obligatorio para todos los Estados miembros. Es decir que la Jurisprudencia que adopta
la Corte Interamericana es obligatoria para todos los tribunales inferiores.

5.- La Doctrina. Aplicación e Interpretación:


La Doctrina son las opiniones, obras, modos de analizar las normas que expresan
los estudiosos del Derecho. El derecho no se agota en leyes, costumbres y
jurisprudencia, si no que los estudiosos de las normas exponen sus ideas, critican el
sistema jurídico y propone actualizaciones.
Si bien es útil para dar sustento a nuevos fallos de los jueces o bien para motivar
las reformas legislativas, no constituye fuente formal directa, ya que en ninguna
circunstancia es obligatoria.
A ello debe agregarse que por tratarse de investigación de especialistas, la mirada
que interpreta la norma, siempre depende del posicionamiento de cada estudioso.

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