I. LOS SUJETOS DEL DERECHO.
PERSONA Y RELACIÓN JURÍDICA.
Sujetos: El primer elemento de la relación jurídica son los sujetos. “Relación” implica la
idea de personas que se encuentran ligadas jurídicamente. Los sujetos de derecho son las
personas. “Persona” significa en derecho la posibilidad de ser sujeto de una relación
jurídica.
LAS PERSONAS NATURALES.
Concepto y existencia: Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. (Art. 55 CC).
El nacimiento constituye el inicio de la personalidad natural (existencia legal). Para esto
se requiere (Art. 74. CC):
1. Que la criatura haya sido totalmente separada de la madre (corte del cordón
umbilical).
Para algunos, es la salida completa del vientre, pero sin necesidad de corte.
2. Que la criatura haya sobrevivido a esta separación un momento siquiera
(teoría de la vitalidad, por oposición a la teoría de la viabilidad, que exige aptitud de seguir
viviendo).
3.
Si no se cumplen, se reputa que la criatura no ha existido jamás.
Pero existe una realidad que el derecho no puede ignorar: la de la
criatura ya concebida (existencia natural):
a) La ley protege la vida del que está por nacer (Art. 75 CC, Art. 19 N° 1 CPol)
(protección del nasciturus).
b) Los derechos que se defieren a la criatura que está en el vientre materno
quedan suspensos, y cuando nace, entra a gozarlos como si hubiese
existido al tiempo en que se defirieron (Art. 77 CC). Para ser titular se
requiere la concepción, pero la atribución de los derechos queda en suspenso
(protección de los derechos eventuales del nasciturus).
c) Son válidas las asignaciones hechas a personas que no existen al tiempo
de abrirse la sucesión, pero se espera que existan (Art. 962) (protección de
los derechos eventuales del nasciturus).
d) A falta de padre o madre, se nombrará un curador de bienes para los
derechos eventuales del que está por nacer (Art. 485 CC) (protección de los
derechos eventuales del nasciturus).
e) La legislación penal configura como delito los atentados contra la vida
de la criatura que aún no ha nacido; la legislación laboral contempla la
existencia del prenatal (protección del nasciturus).
LA MUERTE NATURAL: La muerte implica el fin de la existencia de la persona natural
(Art. 78 CC).
Muerte: terminación de las funciones vitales del individuo. Hoy se habla también de muerte
clínica: de acuerdo a la Ley 19.451, el certificado de defunción se otorgará cuando se haya
comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se
acreditará mediante la certeza diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos
evidencias electroencefalográficas que resulten PLANAS.
La muerte es un hecho jurídico natural. Efectos jurídicos:
a) La sucesión se abre al momento de la muerte, y sólo pueden suceder los que
existan en ese momento.
b) El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.
c) La muerte determina la extinción de los derechos intransmisibles.
d) Ciertos contratos se extinguen por la muerte de uno de los contratantes.
e) La oferta se extingue por la muerte del proponente.
f) La muerte determina la emancipación de los hijos.
g) Algunas instituciones terminan por la muerte del que las desempeña.
h) Por la muerte se extinguen determinadas acciones civiles.
LA MUERTE PRESUNTA.
Se presume la muerte de la persona que ha desaparecido y de quien no se tienen noticias
si se cumplen los demás requisitos que señala la ley.
Es el juez quien debe declarar la presunción de muerte por medio de una sentencia
judicial ejecutoriada, frente a la solicitud de cualquiera que tenga interés.
Es una materia muy regulada pues es necesario cautelar los intereses del mismo ausente, de
los presuntos herederos, de los acreedores, y el interés social involucrado.
En la muerte presunta se distinguen 3 períodos:
1. Período de mera ausencia: desde que han dejado de tenerse noticias del ausente.
Es un estado de hecho en el cual el objetivo fundamental es proteger los derechos
del ausente, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes.
Dura normalmente 5 años, pero dura 1 año si la desaparición se produjo en un sismo
o catástrofe (Art. 81 N° 9 CC), o 6 meses si provino de la pérdida de una nave o
aeronave (Art. 81 N° 8 CC).
Los dos períodos siguientes son consecuencia de la declaración de muerte
presunta. Requisitos (Art. 81 CC):
a) Prueba de la ausencia, lo que implica que no se hayan tenido noticias y se
hayan hecho las gestiones necesarias para averiguar el paradero.
b) Citación del desaparecido: 3 publicaciones en el DO.
c) Oír al defensor de ausentes.
d) Transcurso de los plazos señalados por la ley. La solicitud se puede hacer
luego de 3 meses de la última citación.
e) Publicación de la sentencia en el DO.
Día presuntivo del a muerte: El juez la fijará (Art. 81 CC):
a) Norma general: último día del primer bienio contado desde la fecha de las
últimas noticias.
b) En caso de herida grave en la guerra u otro peligro semejante: día de la acción
de guerra o peligro; si no es determinado, término medio entre principio y fin
de la época en que pudo ocurrir. Lo mismo en caso de pérdida de nave o
aeronave.
c) En caso de sismo, catástrofe o fenómeno natural: fecha de tal evento.
d)
2. Período de posesión provisoria: No existe en los casos b) y c) recién señalados, en
los cuales se concede de inmediato la posesión definitiva. Ocurre lo mismo en el
caso de que, pasados 5 años desde las últimas noticias, se pruebe que han
transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido.
Efectos del decreto de posesión provisoria:
a) Término de la sociedad conyugal o participación en los gananciales (Art.
84 y 1764 N° 2 CC).
b) Emancipación de los hijos (Art. 266 N° 1, 6 y 7 CC).
c) Apertura de la sucesión (Art. 84 CC).
Este período termina porque el desaparecido reaparece, o porque se concede la
posesión definitiva.
3. Período de posesión definitiva: el juez concederá posesión definitiva transcurridos
10 años desde la fecha de las últimas noticias.
Efectos del decreto de posesión definitiva:
a) Disolución del matrimonio. En los casos en que no hay posesión provisoria,
los plazos son distintos: 1 año desde el día presuntivo de la muerte en
caso de sismo, catástrofe y pérdida de nave o aeronave; 5 años desde las
últimas noticias en caso de herida de guerra u otro peligro o habiendo
transcurrido 70 años desde el nacimiento (Art. 43 LMC)
b) Todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de
muerte del desaparecido podrán hacerlos valer (Art. 91 CC).
c) Apertura de la sucesión en caso de no haber posesión provisoria (Art. 90
inc. 3º CC).
d) Cancelación de las cauciones constituidas por los herederos provisorios y
cesación de las restricciones impuestas a ellos (Art. 90 inc. 1º y 2º CC).
e) Puede procederse a la partición de los bienes.
Este decreto puede rescindirse si el desaparecido reaparece, a favor del
desaparecido, de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su
cónyuge por matrimonio contraído en esa época (Art. 93 CC).+Pronunciada la
rescisión, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado en que se
encuentren, y son considerados poseedores de buena fe. Respecto a los terceros, el
reaparecido no tiene acciones (Art. 94 reglas 4ª y 5ª CC). Ocultar la verdadera
muerte o existencia del desaparecido constituye mala fe (Art. 94 regla 6ª CC).
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.
Concepto: Son elementos inherentes a la personalidad, que no consisten sólo en derechos
o prerrogativas, sino que imponen deberes o cargas. No pueden ser negados a una persona,
no ésta puede despojarse de ellos. Son calidades que corresponden al ser humano sólo en
virtud de ser tal.
Desde el punto de vista económico, son bienes extrapatrimoniales.
1. EL NOMBRE: Designación que sirve para individualizar a una persona en la vida
social y jurídica, está constituido por 2 elementos:
1. Pronombre o nombre propiamente tal (nombre propio o de pila): individualiza a la
persona dentro del grupo familiar.
2. Apellido(s) o nombre patronímico o de familia: señala a los que pertenecen a
un grupo familiar determinado.
El CC no reglamenta el nombre. Pero muchas disposiciones se refieren a él, y el CP lo
protege en algunos delitos.
Características del nombre: como bien extrapatrimonial, es indivisible, irrenunciable,
imprescriptible, incomerciable, intransferible e intransmisible (salvo el derecho de los hijos
de usar el patronímico de sus padres), inembargable e inmutable (salvo ciertas
excepciones).
El nombre se adquiere en primer término por filiación. El hijo tiene el nombre que sus
padres le asignen y el patronímico formado por los apellidos de éstos (normalmente).
El nombre se puede cambiar por dos vías:
- Vía consecuencial o indirecta: por un cambio en una situación jurídica por sentencia
judicial. Ej. Filiación.
- Vía directa:
La Ley 17.344 autoriza el cambio de nombre y apellidos. Se puede solicitar una sola vez,
por 3 órdenes de razones:
a) Si menoscaban moral o materialmente a la persona.
b) Si la persona ha sido conocida por un nombre distinto en la vida civil durante
más de 5 años.
c) Para que la inscripción no haga manifiesta una filiación no matrimonial o no
determinada (para agregar o cambiar apellidos).
Seudónimo: nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o
caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada. El CC no reglamenta
ni se refiere al seudónimo. Pero sí se refiere a él la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual,
para la cual el seudónimo forma parte del derecho moral, y como tal, es un derecho
extrapatrimonial.
Derecho al nombre:
1) Calidad jurídica:
- Algunos sostienen que es un derecho subjetivo, no habiendo acuerdo sobre si se trata
de un derecho de la propiedad o de la personalidad.
- Otros 02-sostienen
2503 78 71 que [Link]
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-
2) Contenido:
- Usar el nombre.
- Vedar a los demás del uso indebido del nombre (usurpación del nombre, delito penal).
[Link] CAPACIDAD: Desde el nacimiento, el ser humano puede ser titular de derechos.
Capacidad de goce: posibilidad de ser titular de derechos.
Esto no implica necesariamente el estar habilitado para ejercerlos personalmente. Esta
posibilidad se denomina capacidad de ejercicio. En relación a ella hay capaces e incapaces.
La regla general es la capacidad. Las incapacidades están establecidas por ley (Art. 1446
CC), en consideración a la ausencia o déficit de discernimiento para actuar en la vida
jurídica.
Existen 2 tipos de incapaces (Art. 1447 CC):
1. Incapaces absolutos: no pueden actuar nunca personalmente, sólo representados.
Son:
a) Los dementes (seres privados de razón).
b) Los impúberes (hombres menores de 12 o mujeres menores de 14, Art. 26
CC).
c) Los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
2. Incapaces relativos: pueden actuar representados o debidamente autorizados
por sus representantes legales (padre o madre, adoptante, tutor o curador, Art.
43 CC). Son:
a) Los menores adultos (hombres entre 12 y 18, mujeres entre 14 y 18).
b) Los disipadores interdictos (disipador: el que manifiesta una total falta de
prudencia por actos repetidos de dilapidación, Art. 445 CC).
Las incapacidades particulares a que se refiere el Art. 1447 inc. final CC no son
verdaderas incapacidades, sino prohibiciones impuestas a determinadas personas para
realizar ciertos actos.
3. LA NACIONALIDAD: Vínculo jurídico que une a una persona con un Estado
determinado. Impone derechos y deberes tanto al sujeto como al Estado.
Son chilenos los que la CPol declara tales; los demás son extranjeros (Art. 56
CC). Formas de adquirir la nacionalidad chilena (Art. 10 CPol):
Existen causales de pérdida de la nacionalidad. Pese a que la nacionalidad debe ser
una, se permite la doble nacionalidad. (Art. 11 CPol)
La ley no reconoce diferencias entre el chileno y extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos
civiles que regla el CC (Art. 57 CC). Pero hay ciertas excepciones y distinciones. Ej. No puede ser testigo
de un testamento solemne un extranjero no domiciliado en Chile (Art. 1012 N° 10 CC).
4. EL DOMICILIO: Residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de
permanecer en ella. Se divide en (Art. 59 CC):
1. Domicilio político: relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene es
miembro de la sociedad chilena, aunque sea extranjero. (Art. 60 CC)
2. Domicilio civil: se refiere a una parte determinada del territorio; es una
determinación del domicilio político. Al domicilio civil corresponde mejor la
definición legal de domicilio. Función: ubicación de la persona de manera regular para
efectos jurídicos.
Elementos del domicilio:
a) Físico: residencia.
b) Psicológico: ánimo de permanecer en ella. Es el elemento más [Link]
que distinguir 3 conceptos:
- Habitación o morada: relación de hecho de una persona con un lugar donde
permanece y generalmente pernocta, pero puede ser ocasional o transitoria.
Importancia: (i) la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República (Art. 14
CC), (ii) hace de domicilio si no se tiene nada más.
- Residencia: permanencia física de una persona en un lugar determinado en
forma permanente o habitual. No es ocasional, implica la idea de algo estable.
Importancia: (i) hace de domicilio si no se tiene en otro lado (Art. 68 CC), (ii) el impuesto
a la renta deben pagarlo los domiciliados y residentes en Chile.
- Domicilio: intención de la persona de tener el lugar de su residencia como
asiento de su vida social y jurídica.
Presunciones de domicilio.
1. Presunciones positivas:
a) Art. 62 CC. “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o
vecindad.” En el fondo es la norma general que reconoce la situación
corriente de las personas en cuanto al domicilio.
b) Art. 64 CC: se presume el ánimo de permanecer en un lugar por el hecho
de abrir en él tienda, fábrica, escuela u otro establecimiento durable, para
administrarlo en persona.
c) Art. 64 CC: rige la misma presunción por el hecho de aceptar en el lugar un
cargo concejil, un empleo fijo de los que regularmente se conceden por
largo tiempo, u otras circunstancias análogas.
2. Presunciones negativas:
a) Art. 63 CC: no se presume el ánimo de permanecer por el sólo hecho de
habitar un individuo casa propia o ajena, si se tiene en otra parte su hogar
doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental.
b) Art. 65 CC. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo
largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su
familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.
Clasificación del domicilio: Además de la distinción entre domicilio político y civil, se distingue:
1. General y especial:
a) Domicilio general: el normal de una persona para todas sus relaciones
jurídicas.
b) Domicilio especial: se refiere sólo a ciertas relaciones
determinadas. Es generalmente convencional.
2. En atención al origen: legal, convencional y real.
a) Domicilio legal: el impuesto por la ley a determinadas personas, en
atención a su situación de dependencia respecto de otros o al cargo que
desempeñan. Ej. Los menores que viven bajo patria potestad tienen el
domicilio paterno o materno, según el caso (Art. 72 CC). Se presume el
domicilio por el hecho de aceptarse en el lugar un cargo concejil o un
empleo fijo (Art. 64 CC).
b)2503
02- Domicilio convencional
78 71 – web: : en un
[Link] contrato
– eMail: se puede establecer, de común
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acuerdo, un domicilio civil especial para los actos judiciales y
extrajudiciales a que dé lugar el contrato (Art. 69 CC). Es limitado tanto en
la materia como en el tiempo. Es unilateralmente inmutable mientras dure
el contrato. Pero existe una subsistencia general del domicilio en todo
contrato, aplicable también al domicilio real (Art. 1589 CC: si el acreedor o
deudor cambia de domicilio, el pago se realiza en el original).
c)
Domicilio real: norma general, corresponde a la definición legal de
domicilio. El cambio de domicilio se produce cuando hay un cambio real y
efectivo de sus elementos constitutivos.
Prueba del domicilio (real): como existe la presunción del Art. 62 CC, debe probar el
domicilio quien alega su falsedad o cambio; o el interesado si se le asigna uno que no es
verdadero o ha sido cambiado. Se admiten todos los medios probatorios.
No siempre el cambio de domicilio tiene efectos jurídicos, como sucede respecto del pago
en un contrato (Art. 1589 CC) o en relación al juicio (Art. 49 CPC referido al domicilio
designado en la primera gestión judicial).
Pluralidad de domicilios: El CC la acepta, lo que concuerda con la posibilidad de tener
un domicilio convencional (que puede ser ficticio). Puede tener especial importancia
respecto a las personas jurídicas. Art. 67 CC.
Importancia del domicilio.
1. Fija para las personas el lugar donde habitualmente deben ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones. Ej. Pago entre deudor y acreedor (Arts. 1587 a 1589
CC).
2. Determina el lugar en que se abre la sucesión y la ley aplicable a ella (Art. 955 CC).
3. En materia procesal, es importante para determinar la competencia (Art. 134 COT).
4. La posesión notoria de estado civil debe haberse desarrollado ante el
vecindario del domicilio (Art. 200 y 310 CC).
5. Las inscripciones en el Registro Conservatorio o en el Registro civil deben
consignar el domicilio de las partes o comparecientes.
5. EL ESTADO CIVIL: Concepto: Art. 304 CC. “El estado civil es la calidad de un
individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas
obligaciones civiles.”
Esta definición es deficiente porque:
1. No señala a qué calidad se refiere.
2. La habilidad a que se refiere puede ser muy diversa, aunque el estado civil
permanezca invariado.
Por esto, se define el estado civil como la calidad permanente que un individuo ocupa en la
sociedad y derivada de sus relaciones de familia. No es exacto que sea permanente, pues
puede variar.
Características:
1. El estado civil es uno e indivisible en cuanto se atienda a una sola clase de
relaciones de familia (en cuanto a su fuente): filiación o matrimonio.
2. El estado civil da origen a derechos y cargas u obligaciones.
3. Todo lo relativo al estado civil es de orden público; su regulación escapa a la
autonomía de la voluntad particular.
4. El estado civil es personalísimo. Es por ello que:
a) En los actos de estado civil no se admite representación legal, sino sólo
voluntaria.
b) Las acciones judiciales para adquirirlo o protegerlo son estrictamente
personales: nos intransferibles, intransmisibles e intransables (Art. 2450
CC).
c) Ciertos derechos patrimoniales inherentes estados civiles son
inembargables. Ej. Usufructo del padre sobre los bienes del hijo (Art. 2466
CC).
5. El estado civil es imprescriptible.
Fuentes del estado civil.
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1. Hechos jurídicos: nacimiento, edad, muerte. Cuando el estado civil emana de un
hecho jurídico, constituye una imposición de la ley y la voluntad de los
interesados no tiene influencia.
2. Actos jurídicos: matrimonio, reconocimiento de hijos.
3. Sentencias judiciales: sentencia de nulidad del matrimonio, ¿determinación
judicial de filiación?, ¿sentencia de divorcio?
La familia y el parentesco: Las relaciones de filiación y matrimonio dan origen al parentesco.
Familia: conjunto de personas unidas por un lazo de parentesco o matrimonio, el parentesco
puede ser:
1. Por consanguinidad: se produce entre dos personas que descienden una de otra o
tienen un antepasado común (Art. 28 CC).
2. Por afinidad: se produce entre una persona que está o ha estado casada con otra
y los consanguíneos de ésta (Art. 31 inc. 1º CC).
En el parentesco hay que distinguir:
a) Línea: serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta), o de
un antepasado común sin descender uno del otro (línea colateral). (Art. 27
inc. 2º CC)
b) Grado: número de generaciones que separan a los parientes (Art. 27 inc.
1º CC). Si es en línea colateral, para contarlas hay que subir al antepasado
común, y luego bajar.
¿Hasta que grado podemos considerar que los colaterales son parientes?
La ley no da una respuesta directa, pero en las reglas de la sucesión intestada se establece
que hasta el sexto grado (los que en lenguaje corriente son primos de segundo grado, Art.
992 regla 2ª CC). Se considera iguales a los colaterales de simple conjunción (parientes por
parte de madre o de padre) y los de doble conjunción (por parte de madre y de padre).
La línea y el grado de afinidad con un consanguíneo del marido o la mujer, se califican
por la línea y grado de consanguinidad del dicho marido o mujer con ese consanguíneo
(Art. 31 inc. 2º CC).
Importancia del parentesco.
1. Genera derechos y obligaciones entre los padres y los hijos (Título IX Libro I CC).
2. Genera el deber de alimentos frente al cónyuge y parientes (Art. 321 CC).
3. Determina quiénes son llamados a la guarda legítima de una persona (Art. 367 CC).
4. Los órdenes de sucesión (en la sucesión intestada) se establecen en
atención a la cercanía del parentesco.
5. Determina quiénes deben dar el asenso para el matrimonio (Art. 107 CC).
6. Determina impedimentos para contraer matrimonio (Art. 6º LMC).
7. Hay disposiciones que se refieren al parentesco en puntos específicos. Ej. Es
nula la compraventa entre el padre y el hijo.
Prueba del estado civil.
No se aplican las reglas generales sobre prueba de las obligaciones, sino las reglas
establecidas por el Título XVII Libro I CC.
La prueba fundamental se efectúa por medio de los certificados o partidas del Registro
Civil (copias o certificados de las inscripciones), esencialmente de nacimiento, matrimonio
y muerte. Estas partidas no prueban directamente el estado civil sino sus hechos
constitutivos.
Estos certificados son instrumentos públicos (Art. 24 Ley 4.808 sobre Registro Civil), los
cuales, de acuerdo al Art. 1700 CC, hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado
y su fecha, pero no en cuanto a las declaraciones contenidas en ellos, sino sólo en contra de
los declarantes. La autenticidad del instrumento se refiere al hecho de haber sido otorgado y
autorizado por las personas y de la manera en que lo expresa el documento (Art. 17 CC).
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Las partidas pueden rechazarse, aun cuando conste su autenticidad, probando que no son la
misma la persona a que se refiere el documento y aquella a quien se le pretende aplicar
(Art. 307 CC).
En cuando a las partidas de matrimonio, atestiguan las declaraciones hechas pero no
su veracidad, pudiendo impugnarse probándose la falsedad de las mismas (Art. 308 CC), lo
que concuerda con el Art. 1700 CC, pero hay una diferencia: pueden impugnarla tanto los
interesados como los terceros sin limitación probatoria (en los instrumentos públicos en
general, el declarante necesita otra plena prueba para impugnar su declaración).
Hay medios supletorios de prueba del estado civil, los que no pueden usarse contra la
partida ni en vez de la partida si esta existe, sino sólo cuando falta.
La falta de partida puede suplirse (Art. 309 CC):
1 Por otros documentos auténticos (instrumentos públicos, o instrumentos privados
cuya autenticidad esté establecida).
2 Declaración de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del
estado civil (testigos presenciales).
3 Posesión notoria del estado civil: “posesión” entendida en un sentido diverso de
la posesión en materia de bienes. La posesión aquí es un hecho social; no sirve
para adquirir un estado, sino para probarlo. Los hechos notorios (públicos) que la
constituyen consisten en el trato, nombre y fama que la persona ha tenido ante
terceros. Para probar el estado de matrimonio, debe haber durado a lo menos 10
años continuos (Art. 312 CC); para probar la filiación, 5 años (Art. 200 CC). La
posesión se prueba por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan
de modo irrefragable.
Sentencias en materia de estado civil.
Para que una sentencia tenga tal carácter, es necesario que el estado civil que establece no
sea una cuestión accesoria, sino la cuestión principal debatida. Para que produzcan efectos
en la materia es necesario (Art. 316 CC):
1. Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.
2. Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor (determinado en el Art. 317
CC).
3. Que no haya habido colusión en el juicio.
Pese a ser declarativas, estas sentencias valen respecto de todos; tienen efectos absolutos
(Art. 315 CC). La acción que se entabla se llama acción de reclamación de estado, y es
imprescriptible (Art. 320 CC).
6. EL PATRIMONIO: Concepto e importancia: Se define corrientemente patrimonio
como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación
pecuniaria.
Según la teoría clásica (francesa), es un atributo de la personalidad único, inalienable,
imprescriptible, inembargable e intransmisible (en nuestro derecho es transmisible).
Desde otros puntos de vista, el patrimonio:
a) Es una universalidad jurídica.
b) Por tanto, es independiente de los derechos y obligaciones que lo componen.
c) Tiene un activo y un pasivo (derechos y obligaciones).
d) No necesita saldo positivo para existir.
e) Tiene su origen en la ley.
El CC no lo define ni trata, pero hay disposiciones que se refieren a él. La disposición que
más lo puntualiza, aunque no lo nombra, es el Art. 549 CC: lo que pertenece a una
corporación no
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pertenece a los individuos que la componen, y sus deudas no dan derecho para demandarlas
a ninguno de ellos, ni dan acción sobre los bienes propios de los mismos. Si la corporación
no tiene existencia legal (no es persona jurídica), sus actos obligan a sus miembros.
Teoría moderna o de los patrimonios de afectación (alemana): el patrimonio es independiente de la
personalidad, es una masa de bienes afecta a un fin.
Un patrimonio de afectación persigue la obtención de un fin específico. Ocurre cuando dos o más
núcleos patrimoniales independientes tienen un mismo titular. Su función es la limitación de la
responsabilidad individual.
Patrimonios autónomos: son aquellos que transitoriamente carecen de titular y la ley los reconoce
para conservar ciertos bienes. Son:
- la herencia yacente.
- la asignación para crear una corporación o fundación (mientras no tenga titular, es
decir, mientras no se le dé personalidad jurídica).
Importancia del patrimonio:
1. El concepto de patrimonio es el que hace posible la responsabilidad del deudor
por sus obligaciones civiles.
De acuerdo al derecho de prenda general de los acreedores (Art. 2465 CC), el
deudor responde de sus obligaciones no con los bienes que tuvo al tiempo de
contraerlas, sino con los bienes que existan en su patrimonio al tiempo de exigirse el
pago. Esto ocurre porque es el patrimonio el que responde (no en sí mismo, sino
sus bienes). Por lo mismo, los acreedores no pueden perseguir los bienes que han
salido del patrimonio, salvo en el caso de la acción pauliana (Art. 2468 CC), y los
créditos no pueden hacerse valer en un patrimonio distinto del obligado.
La responsabilidad del patrimonio se ejerce indistintamente sobre los bienes que
contenga, no sobre bienes determinados. Cuando hay garantías reales, puede
perseguirse en primer término el bien gravado, pero si no alcanza, el saldo se hace
efectivo indeterminadamente sobre los demás bienes.
2. El concepto de patrimonio hace concordante y orgánica la regulación de la
sucesión por causa de muerte.
En nuestro ordenamiento el patrimonio es transmisible; pasa del causante a sus
herederos, lo que está establecido en los Arts. 951 y 1097 CC.
3. El fundamento de la personalidad jurídica adquiere, a través del concepto de
patrimonio, una base y explicación coherentes.
El que la propiedad y responsabilidad puedan radicarse exclusivamente en una
persona jurídica y no en los miembros que la componen, no puede explicarse
jurídicamente sino en virtud de que ella tiene un patrimonio propio distinto del
patrimonio personal de sus miembros.
4. La teoría del patrimonio explica la figura jurídica de la representación.
Si el representante actúa por el representado, los efectos del acto se van a radicar en
éste y no en la persona que materialmente está actuando, es decir, el patrimonio
vinculado es el del representado.
Características.
1. Es una universalidad jurídica; por lo tanto, sólo puede ser establecida por ley.
Contiene un conjunto de derechos y obligaciones sin especificación.
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2. Por lo mismo, es intransferible. No hay disposición que lo establezca
directamente, pero se desprende de los Arts. 1407 (prohíbe las donaciones a
título universal), 1811 (es nula la venta de todos los bienes de una persona) y
2056 CC (prohíbe la sociedad a título universal). No se opone a esto la posibilidad
de ceder el derecho de herencia, pues en ese caso no se enajena el patrimonio
personal. El que cede este derecho, está transfiriendo un derecho real (que recae
sobre la herencia) que está contenido en su patrimonio personal que subsiste.
3. Por estar fuera del comercio humano, el patrimonio es inembargable.
4. Por lo mismo, es imprescriptible: no puede adquirirse ni perderse por prescripción
(Arts. 2498 y 2517 CC). Esto obviamente no se aplica al derecho de herencia (Art.
2512 CC).
5. Es unitario: cada persona es y debe ser titular de un patrimonio, único e
indivisible (patrimonio personal u originario).
Esto no obsta a que cierto conjunto de bienes dentro de un patrimonio pueda estar
vinculado a ciertos fines u obligaciones especiales. Ej. Heredero que acepta la
herencia con beneficio de inventario (Art. 1247 CC), no es una dualidad de
patrimonios, sino una limitación de responsabilidad.
Más compleja es la figura del peculio profesional y el patrimonio reservado de la
mujer casada, pues no sólo hay vinculación de ciertos bienes con determinadas
obligaciones, sino también ingreso de bienes a este patrimonio fraccionado y una
administración distinta a la del patrimonio personal (Arts. 243 N° 1, 246 y 150
CC). Son patrimonios fraccionados con un régimen jurídico distinto, determinados
no por la finalidad especial (no son patrimonios de afectación) sino por el origen de
los bienes.
LAS PERSONAS JURÍDICAS: Concepto y clasificación.
Personas jurídicas: entidades colectivas que tienen una personalidad propia, independiente
de la personalidad individual de los seres que la componen. Son sujetos de derechos.
Art. 545 inc. 1º CC. “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.”
Teorías que explican la personalidad jurídica:
Teoría de la ficción (Savigny): las personas jurídicas son seres creados artificialmente,
capaces de tener un patrimonio. No quiere decir que no sean reales, sino que no tienen
voluntad, pero la ley se las atribuye ficticiamente al otorgarle la personalidad.
Se le critica que la capacidad jurídica no está determinada por la voluntad. Además, no son
entes ficticios, sino que tienen un importante poder como individualidades sociales.
El CC acepta la teoría de la ficción: Art. 545 inc. 1º CC. “Se llama persona jurídica una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente.”
Clasificación de las personas jurídicas:
1. De derecho público: nación, fisco, municipalidades, iglesias, etc. A ellas no se les
aplican las reglas del Título XXXIII Libro I CC, que regula a las personas jurídicas
(Art. 547 inc. 2º CC).
2. De derecho privado: Según persigan fines de lucro.
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a) No persiguen fines de lucro: corporaciones y fundaciones. A ellas se les
aplican las reglas señaladas.
b) Sí persiguen fines de lucro: sociedades. No se rigen por estas reglas.
Pueden ser (entre otras clasificaciones):
Civiles
Comerciales
Las personas jurídicas sin fines de lucro.
1. Corporaciones: formadas por un cierto número de individuos asociados para la
realización de un fin común que no tenga carácter de lucro.
2. Fundaciones: están constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de
interés general.
Constituye un cambio sustancial en la obtención de personalidad jurídica por corporaciones
y fundaciones, la Ley número 20.500, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de
febrero de 2011 y vigente a partir del 17 de febrero de 2012, introdujo numerosas
modificaciones al Título XXXIII del Libro I del Código Civil. Ahora, en lugar del antiguo
régimen en que se solicitaba al Presidente de la República la concesión de la personalidad
jurídica, se pasa a un régimen de registro, en el que la petición para constituir la asociación
o la fundación se tramita ante el municipio y ésta se constituye como tal, por el solo
ministerio de la ley, mediante su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas
sin Fines de Lucro a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. De esta manera,
en la constitución de estas entidades deja de intervenir el Presidente de la República (en la
práctica, el trámite se realizaba a través del Ministerio de Justicia), optándose por
centralizar en los municipios su tramitación.
Lo anterior obedece a la constatación de que la formación de una corporación o fundación
es una manifestación del derecho de asociación, reconocido en nuestra Constitución
Política (artículo 19 número 15), y no un acto de concesión de la autoridad central. En todo
caso, el Ministerio de Justicia conserva un rol importante, cual es fiscalizar las
corporaciones y fundaciones, para que no se aparten de sus fines propios.
Pueden disolverse:
1. Por su propia voluntad, con la aprobación de la autoridad que legitimó su
existencia (Art. 559 CC).
2. Por disposición de autoridad o por ley, si llegan a comprometer la seguridad o
intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su institución (Art. 559 CC).
3. Por falta de todos sus miembros, o reducción a un número tan pequeño que
no puedan cumplirse sus fines (Art. 560 CC).
Disuelta la corporación, sus bienes pasan a quien señalen sus estatutos, y si nada dicen,
al Estado, con la obligación de emplearlos en fines análogos.
Fundaciones: En general se les aplican las mismas reglas que hemos visto para
las corporaciones.
Se constituyen por voluntad de su fundador. Se rigen por los estatutos dictados por el
fundador, y el defecto es suplido por el Municipio en virtud a la ley 20.500.
Para su creación es fundamental un fundador, que puede hacerlo:
1. Por medio de una asignación testamentaria. No es necesario que la
asignación cree directamente la fundación, sino que puede tener el carácter de
asignación modal.
2. Por acto entre vivos. Es una declaración unilateral de voluntad del fundador, y es
un acto solemne.
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Las fundaciones tienen una causal especial de disolución: la destrucción de los bienes
destinados a su manutención (Art. 564 CC), lo que es lógico en atención a la esencialidad
del conjunto de bienes para la fundación.
ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
1. Nombre y domicilio: Las corporaciones y fundaciones establecen su nombre y
domicilio desde su origen, pues deben indicarse en los estatutos.
En las sociedades civiles no hay norma, pero se da por sentado que debe existir una razón
social (Art. 2062 CC).
En las sociedades comerciales colectivas y en comandita, el nombre y domicilio deben
estar en la escritura social, al igual que en las S.A.
Si el nombre de una S.A. es igual al de otra, ésta tiene derecho a demandar su modificación.
En caso de litigio, los tribunales pueden determinar si el domicilio efectivo de la sociedad
corresponde al fijado por los estatutos.
Es aplicable a las personas jurídicas el Art. 67 CC: si concurren en varias secciones
territoriales circunstancias constitutivas del domicilio, lo tiene en todas.
[Link]: Tradicionalmente hay 2 criterios:
1. La nacionalidad de una sociedad es la del país en que se ubica su sede social
(Europa continental).
2. La nacionalidad es la del Estado que la autorizó (common law).
Con las guerras mundiales, se estableció una analogía entre las reglas que rigen la
nacionalidad de las sociedades y las que rigen la de los individuos, a fin de otorgarles
protección diplomática.
Pero se generaron otros problemas. Ej. Ciudadanos de un país constituían una sociedad
en un país distinto para que tuviera la nacionalidad de éste, y así realizar actos que le era
prohibidos o ilícitos personalmente.
Por ello surge la teoría del control: la nacionalidad de una sociedad está determinada por la
nacionalidad de las personas que controlan sus decisiones. Pero en 1970, la Corte
Internacional de Justicia descartó este criterio.
Entre nosotros, es la autorización, o sea, la constitución en Chile lo que determina la
nacionalidad chilena.
3. Patrimonio: Las personas jurídicas tienen un patrimonio propio distinto del de las
personas naturales. Pero en las personas jurídicas puede tener un carácter fundamental
que no lo tiene en las personas naturales: el patrimonio con un valor positivo, como
continente de bienes, puede ser indispensable para la subsistencia de la personalidad.
Ej. Causal especial de disolución de las fundaciones.
4. Capacidad: Las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente (Art. 545 CC).
Esta capacidad está restringida a los derechos patrimoniales; los derechos de familia son
sólo compatibles con la persona natural.
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Aun dentro de los derechos patrimoniales, hay ciertos derechos personalísimos que no
entran dentro de la capacidad de las personas jurídicas: los derechos cuyo ejercicio es
enteramente personal (Art. 1618 N° 9 CC). Ej. Uso y habitación.
Ciertos cargos sólo pueden ser desempeñados por personas naturales. Ej. Partidores,
albaceas, depositarios (salvo excepciones).
En general, la capacidad de la persona jurídica está determinada y subordinada a su tipo y
finalidad.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Responsabilidad penal.
Es un tema aún discutido en doctrina:
1. Los que opinan que la personalidad jurídica es una ficción: la responsabilidad
penal es imposible porque:
a) Esta responsabilidad se basa en la voluntad del ser humano.
b) Existe el principio de personalidad o individual de las penas.
2. Los que estiman que es una realidad objetiva: tienen responsabilidad penal,
pero debe restringirse a casos excepcionales y a penas determinadas.
3. Los que sostienen que es una realidad abstracta: las personas jurídicas no pueden
ser autoras de delito en el sentido natural; si por parte de una persona jurídica se
cometiere un delito, no personal sino colectivo, debe ser castigado a través del
derecho penal administrativo.
Entre nosotros, el Art. 58 inc. 2º CPP señala que la responsabilidad penal sólo puede
hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que
hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil.
Responsabilidad civil.
1. En materia contractual, las personas jurídicas responden de todas las
obligaciones contraídas en su nombre por sus representantes si éstos han obrado
dentro de los límites de su mandato.
2. En materia extracontractual, la persona jurídica puede incurrir en ella, pues no
hay ninguna norma que la limite a las personas naturales, como la norma del CPP.
Además, si el Art. 545 CC señala que puede contraer obligaciones civiles, no hay
razón para excluir una de sus fuentes.
Se ha sostenido que el delito o cuasidelito debe haber sido cometido por los
“órganos” de la persona jurídica, es decir, por las personas naturales o asamblea en
que reside la voluntad de la persona jurídica. Así, el daño inferido por un miembro
que no tenga representación sólo puede hacer responsable a la persona jurídica por
el mecanismo de la responsabilidad por el hecho ajeno.
Esta teoría confunde la capacidad para contraer responsabilidad contractual y
extracontractual. En esta última, el Art. 2319 CC dice que los únicos incapaces son
los infantes (menores de 7) y los dementes, lo que es lógico pues nos encontramos
ante hechos jurídicos, no actos. En consecuencia, para que la persona jurídica
contraiga responsabilidad extracontractual no es necesario que actúen las personas
que la representan. Incurre en esta responsabilidad por los daños que produzca su
actividad, realizada por medio de cualquiera de sus miembros.
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En cuanto a la responsabilidad por el hecho ajeno, el Art. 2320 CC no tiene
limitaciones e incluso señala como ejemplo la de los empresarios por sus
dependientes (empresario: persona natural o jurídica que ejecuta una obra o explota
un servicio).