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El documento aborda las fuentes del derecho, clasificándolas en formales y materiales, y discute su importancia en la creación y aplicación de normas jurídicas. Se detalla el proceso de creación de leyes, sus características, funciones, y la jerarquía de las normas, enfatizando la primacía de la ley y la constitución. Además, se exploran conflictos de la ley en el tiempo y el espacio, así como la autonomía privada en la elección de la ley aplicable en relaciones internacionales.

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El documento aborda las fuentes del derecho, clasificándolas en formales y materiales, y discute su importancia en la creación y aplicación de normas jurídicas. Se detalla el proceso de creación de leyes, sus características, funciones, y la jerarquía de las normas, enfatizando la primacía de la ley y la constitución. Además, se exploran conflictos de la ley en el tiempo y el espacio, así como la autonomía privada en la elección de la ley aplicable en relaciones internacionales.

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PRIVADO 1:

1. PERSONAS Y FUENTES: KOTEICH


2. PROCESAL CIVIL: SANABRIA
3. PRUEBAS
4. Ley de capacidad 1996 de 2019.
5. SUCESIONES
6. FAMILIA.
7. PROCESAL CIVIL ESPECIAL

I PERSONAS Y FUENTES: KOTEICH

1. Fuentes del derecho: ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho,
contrato.
a. ¿Para qué sirven las fuentes? Para precisar en dónde se encuentra el derecho o las normas, y para
conocer los mecanismos que un OJ tiene para dar nacimiento a una norma.
b. Las fuentes son:
i. Fuentes Formales y Materiales:
1. Formales: proceso de formación de las normas desde un punto de vista técnico.
2. Materiales: elementos extrajurídicos. Son las razones sociales, económicas, políticas que
han motivado la creación de la norma.
ii. Fuentes de producción y fuentes de conocimiento del derecho:
1. Fuentes de producción: conjunto de factores que determina el nacimiento de la norma
jurídica.
2. Fuentes de conocimiento del derecho: textos jurídicos en general, todos aquellos que
nos sirven para conocer el derecho.
iii. Fuentes de hecho y fuentes de acto:
1. Fuentes de hecho: las que no han pasado por un proceso de creación, como la
costumbre, una revolución.
2. Fuentes de acto: las que han pasado por un proceso formal de creación.
c. Art 230 de la CP: Dice que el juez en sus providencias está sometido al imperio de la ley, y que los
demás son criterios auxiliares la doctrina y la jurisprudencia han advertido que este art no tenía
como fin regular las fuentes del derecho, sino que lo que busca es acentuar la separación de
poderes (o sea el juez solamente está sometido a la ley, y no está sometido al poder ejecutivo, ni al
legislativo, ni al judicial. El juez no puede hacer una valoración caprichosa, sino que tiene que
circunscribirse a la norma, con lo cual se le da certeza al derecho (principio de legalidad).
i. Sin embargo, la jurisprudencia y el OJ tienen a un sistema abierto de fuentes y no a una
concepción cerrada legalista.
ii. Interpretación del artículo:

1
1. La norma se refiere a la ley en sentido amplio: no se está hablando sólo de la norma
emitida por el órgano competente. El término ley incluye a la constitución, y si cualquier
norma es incompatible con la CP, primará la CP.
2. La norma se refiere a la ley como OJ: incluye la CP, las ordenanzas, los decretos y los
contratos.
3. Valor de la jurisprudencia para la CC: la jurisprudencia es criterio auxiliar en la
administración de justicia. Sin embargo, hay excepciones:
a. Sentencias de constitucionalidad, las cuales SÍ son fuente directa de las normas,
pues en su parte resolutiva pasan a ser cosa juzgada.
b. Sentencias de Unificación del Consejo de Estado: son obligatorias, no inter partes.
c. Doctrina probable (sentencias de la Corte Suprema 2012): tres sentencias dictadas
en el mismo sentido respecto a un mismo punto. Quiere decir que los jueces en lo
sucesivo deben seguir la misma salvo que razonadamente puedan apartarse de
ella, si tiene argumentos.
4. La costumbre NO aparece en el elenco de los criterios del artículo en cuestión: la Corte
dice que la costumbre es una fuente de tipo material, es decir, éstas son las causas que
incitan a la producción de las normas jurídicas. Y, en segundo lugar, se advierte que éstas
son un elemento para la interpretación de la ley. En esta medida la costumbre se
constituye en criterio auxiliar para la actividad judicial.
a. Sin embargo, la costumbre SÍ puede aplicarse directamente en un caso concreto:
caso de las comunidades indígenas. Y no permitir que la costumbre pueda ser
fuente directa es cercenar la democracia participativa.
5. La corte da luces acerca de la jerarquía de las normas: un sistema de fuentes abierto es
aquel que acepta que las normas jurídicas se originan de innumerables fuentes. El
primado lo tiene la ley, y dentro de la ley, lo tiene la constitución. El juez debe emplear
una jerarquía.
6. Independencia de los jueces: Idea implícita dentro de la regulación de la norma del art.
230 CP: autonomía del juzgador siempre al regirse únicamente por ley, no se somete a
las presiones de grupos.
d. Las fuentes son:
i. LA LEY:
1. Definición: es expresión de la voluntad general, emanada de la razón. Es la disposición
que contiene una regla de conducta de carácter permanente, que ha sido dictada por un
órgano competente determinado para tal fin, destinado a un número determinado de
personas, y que se aplica de manera vinculante y obligatoria.
a. Gayo: la ley consiste en lo que el pueblo manda y establece.
b. Art 4 del C Civil: declaración de voluntad soberana manifestada en la forma
prevenida en la CP. Y según nuestro OJ, la ley tiene 4 funciones: prohibir, permitir,
mandar y castigar.
2. La ley tiene primacía dentro del conjunto de fuentes, y el valor de las otras fuentes se lo
atribuye la fuente principal que es la propia ley.
2
3. Características de la ley:
a. Carácter General: se aplica a todos aquellos que se encuentren en el territorio en el
que el órgano que la dicta tiene autoridad.
b. Abstracta impersonal: no se refiere a una persona o situación particular, se refiere
a todo aquel que realice el supuesto de hecho. Por otra parte, también se dictan
leyes para un grupo de personas en particular, lo cual no le quita la característica
de abstracción e impersonalidad que tiene la ley.
c. Permanente: significa que la ley debe aplicarse a todos los casos que ella
contempla durante su vigencia.
4. A partir de dichas características, se logra:
a. Igualdad de tratamiento: concreción del derecho a la igualdad material.
b. Certeza para el derecho: ya que se conocerán a priori las consecuencias que se
derivan de una determinada conducta.
5. Partes de la ley:
a. Supuesto de hecho: es la previsión de un hecho socialmente relevante. El legislador
de algún modo ha declinado en las partes un cierto poder de regulación de la
realidad social, ya que éste no puede regular todos los casos existentes. Este poder
de regulación de los particulares es el negocio jurídico o contrato. Pero hay
materias en las que los particulares no pueden intervenir, como lo es el derecho de
familia.
b. Consecuencia jurídica: el resultado que se desprende de la realización del supuesto
de hecho, y que se produce de manera automática (la ley es coactiva). Sin embargo,
debe advertirse que la modulación de la consecuencia de la ley, pertenece al
arbitrio legislativo. Sirve también como amenaza en la sociedad.

** casi todas las leyes siguen esa estructura, pero hay otras que sólo contienen
definiciones de las cosas y de las instituciones jurídicas.
6. ¿Qué le da validez a la norma jurídica?
a. Lo atinente a su origen: Que ley haya sido promulgada siguiendo el procedimiento
formal previsto para el efecto.
b. Resulta de su concordancia con las normas superiores, es decir con la CP.
7. Funciones de la LEY:
a. Castigar: una de las consecuencias que se desprende del supuesto de hecho.
b. Permitir.
c. Mandar: orden positiva que impone el legislador.
d. Prohibir: impide hacer algo.
8. ¿Cómo se crea una ley? 5 etapas
a. Iniciativa legislativa: 154 CP que puede partir de:
i. Cualquiera de las dos cámaras, a propuesta de sus miembros.

3
ii. Gobierno Nacional: tiene la iniciativa legislativa exclusiva a propósito de
determinados tipos de ley, por ejemplo, lo que trate sobre el Ordenamiento
territorial, o de tributos y rentas, o las leyes del banco de la república.
iii. Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de
Estado, de la Corte Suprema, del Consejo Nacional Electoral, de la
Procuraduría y la Contraloría  para casos que se refieren a las funciones
de la misma corporación, por ello se le conoce como iniciativa funcional.
iv. Iniciativa popular: surge de un porcentaje igual o superior al 5% del censo
electoral del momento en el que se trate, o al 30% de los diputados del país
o concejales del país.
b. Publicación del proyecto: dada la iniciativa debe publicarse el proyecto en el diario
oficial. Art 157 CP.
c. Discusión del proyecto: que se adelanta en dos etapas: el primer debate se da en
las comisiones respectivas de cada cámara, y luego, se da un segundo debate en
cada cámara.
d. Sanción presidencial: consiste en la elevación a ley por parte del ejecutivo del
proyecto discutido por el Congreso. El gobierno puede objetar el proyecto:
i. O por inconveniencia.
ii. O por inconstitucionalidad: se remite el proyecto otra vez al Congreso para
que sea nuevamente discutido. Y si discutido por 2da vez, el Congreso insiste
en él, entonces tendrá que irse a la CC para que decida sobre su validez.
e. Promulgación: publicación en el diario oficial.
i. Entre la publicación y la entrada en vigor de la ley hay un periodo de
vacancia de la ley (2 meses – si es que la norma misma no señala otro
término), el cual es un tiempo que se le da a la comunidad para que conozca
la ley.
ii. Avanzado el periodo de la vacancia de la ley, se presume de pleno derecho
(no admite prueba en contrario) que la ley es conocida por todos (Art 9 del C
Civil: la ignorancia de la ley no es excusa para su no cumplimiento).
9. Derogación de una ley: consiste en una norma o ley que deje sin efecto parcialmente
una norma anterior, dicha derogación puede ser:
a. Expresa: Cuando la ley nueva señala que deja sin efectos la ley anterior.
b. Tácita: cuando aún sin señalarlo, se derogan las anteriores a ella por
incompatibilidad. No es posible aplicar al tiempo la norma antigua y la nueva.
c. Regulación integral de una determinada materia: se va a entender que en bloque
decae la legislación anterior.
10. Modificación de una ley: cuando no se suprime sino cuando únicamente se le introduce
un elemento nuevo.
11. Subrogación: una norma entra en lugar de otra.

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12. Abrogación: la nueva norma se promulga con el único objetivo de dejar sin efectos
totalmente la norma anterior. Una ley abrogada solamente revive si se promulga a través
de una nueva ley.
13. Tipos de leyes 150 CP:
a. Leyes ordinarias: las que no son orgánicas ni estatutarias. Es decir, se definen por
descarte. Estas se deciden por mayoría simple -voto afirmativo de la mitad más uno
de los asistentes (no de los integrantes) de la comisión o cámara de que se trate-
b. Leyes orgánicas: aquella que está prevista para el desarrollo de la actividad
legislativa. Ej: las leyes que establecen el reglamento del congreso, las normas
sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto del Congreso. Se
deciden por mayoría absoluta de los integrantes de la comisión o cámara de que se
trate.
c. Leyes estatutarias: aquellas relacionadas con algunas materias como los derechos y
deberes constitucionales, sobre el procedimiento y recursos para la protección de
los derechos. Y requieren para su aprobación de mayoría absoluta. Ej: leyes
relativas a la administración de justicia, leyes relativas a la organización y régimen
de movimientos y partidos políticos.
14. Leyes en el tiempo y en el espacio:
a. Conflictos de la ley en el tiempo: la ley empieza a regir apenas entra en vigor, y
rige hacia el futuro.
i. La ley no es retroactiva (no aplica a hechos pasados art 58 CP- se garantizan
la propiedad y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores). La ley es
irretroactiva en la medida en que se vulneren derechos, y es la regla general:
pero el legislador sí puede dar leyes retroactivas, por ejemplo, dándole
validez a cierta clase de negocios que no hubieren cumplido los requisitos
formales de la ley de su momento (eso lo puede hacer la ley nueva). En
materia civil, para que se dé la retroactividad de una ley, ésta lo debe
expresar (el legislador debe advertirlo), y debe ser más favorable.
1. Sí puede haber leyes retroactivas que sean más favorables.
ii. Derechos adquiridos vs meras expectativas:
1. Derecho adquirido: situación consolidada, derechos constituidos
válidamente de acuerdo con la ley.
2. Mera expectativa: situación en suspenso. Es una situación de la que
potencialmente se puede derivar un derecho a futuro.
3. Situaciones de tracto sucesivo o situaciones cuyos efectos se
prolongan en el tiempo: la ley nueva NO puede afectar el acto mismo
del cual se derivan las consecuencias, pero sí sus consecuencias.
a. Entonces, en virtud del efecto general e inmediato de la ley, yo
puedo afectar las consecuencias de un hecho cumplido.

5
iii. Ultractividad de la ley: permite que los efectos de una ley derogada se
continúen observando. La ley vieja se dirá vigente en forma concomitante
con la nueva, hasta tanto haya personas que se encuentren en la situación
descrita.
iv. CONCLUSIÓN: la norma jurídica o la ley nueva, deja intacto el hecho
cumplido. Por el contrario, la ley puede tener efectos sobre las relaciones
que se encuentren en curso, o de tracto sucesivo, y además, puede incidir en
las consecuencias, pero no sobre el acto jurídico en sí mismo.
b. Conflictos de la ley en el espacio: el derecho internacional privado se encarga de
resolver estos conflictos. El DIP contiene normas de reenvío o de remisión, a través
de las cuales se da la directriz acerca de cuál es el OJ que deben ser aplicadas. El
único límite para la aplicación de esas normas de reenvío en Colombia, está
constituido por las normas de orden público.
i. ¿Dónde está el DIP? Tratados internacionales, tratado de Montevideo ley 33
de 1992, y el CCivil y la CP dan ciertos parámetros. Dichos tratados implican
que haya reciprocidad entre los Estados que los suscriben, y con esto, se
evidencia la relatividad del principio de soberanía de los Estados, pues dadas
las exigencias del mundo contemporáneo es necesario asumir una posición
activa frente a la internacionalización de las relaciones.
ii. Frente a los derechos disponibles: cuando dichos derechos no vulneren el
orden público, allí entra a jugar un papel muy importante la autonomía
privada, ya que las partes pueden decidir cuál será la ley aplicable para el
negocio jurídico que se esté llevando a cabo.
iii. Teoría de los estatutos: dan pistas para la resolución de los casos concretos,
pero no dan la respuesta definitiva a los problemas de ley en el espacio: arts.
19, 20 y 21.
1. Estatuto de carácter personal: la ley sigue a la persona donde quiera
que ella vaya en lo relativo a su estado civil y a sus relaciones
personales y de familia.
a. Se aplica la ley nacional para los colombianos residentes o
domiciliados en país extranjero en lo relativo a las obs y
derechos que nacen de:
i. Las relaciones de familia (en lo que establece la ley y no
ad infinitum).
ii. Sobre el estado civil.
2. Estatuto de carácter real : se le aplica a los bienes la ley del lugar
donde se encuentran.
a. Los bienes situados en los territorios y aquellos que se
encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o
derecho la nación, están sujetos a las disposiciones del C Civil,

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aún cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de
Colombia.
3. Estatuto de carácter mixto: aplicable a los negocios jurídicos en lo que
hace a su formación o celebración. Un contrato se rige por la ley del
lugar de celebración, y se regirán por la ley del lugar de su ejecución
para todo lo que tenga que ver con su desarrollo. A un mismo NJ se le
pueden aplicar perfectamente dos leyes.
a. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley
del país en que hayan sido otorgados.
iv. Para conseguir esa solución última, el juez colombiano debe:
1. Acudir a su propio OJ: C Civil y ley 153 de 1887, y leyes
complementarias:
c. Ley 153 de 1887 reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes:
i. Artículo 1: cuando haya incongruencia entre ley anterior y ley posterior, las
autoridades judiciales observarán las ss reglas:
1. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior.
2. Se estima insubsistente una disposición legal:
a. por declaración expresa del legislador.
b. Por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores
c. Por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia.
d. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso, se aplicarán
las leyes que regulen casos semejantes, y en su defecto, la
doctrina constitucional y las reglas generales del derecho.
e. La CP es ley reformatoria y derogatoria de la legislación
preexistente.
ii. Remisión a los tratados internacionales válidamente suscritos por Colombia,
para encontrar allí las normas de reenvío, o norma de remisión o normas de
coligación.
iii. Atender a la voluntad donde esta tenga cabida, para resolver los conflictos
de la ley en el espacio. Estos casos son aquellos en donde no hay normas
imperativas, no hay normas de orden público. Entonces en estos casos, las
partes pueden decidir qué norma regirá su negocio jurídico.
iv. Figura del exequatur: figura por medio de la cual se permite validar en
Colombia, la sentencia pronunciada por jueces extranjeros. Cuya
competencia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con
lo señalado por el CGP.
15. Interpretación de la ley: interpretar consiste en desentrañar el sentido de la norma, o en
adaptar la norma abstracta al caso en concreto.
a. Clases de interpretación:

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i. Interpretación legislativa o auténtica: la realiza el propio legislador, y por
ello, tiene carácter abstracto (no se dirige a un caso concreto) y tiene fuerza
obligatoria.
1. Art 14 CCivil: Las leyes interpretativas se entiende que desde que se
promulgan hacen parte de la ley que explican, quiere decir que tienen
la misma fuerza obligatoria y que valen para todo el mundo.
2. Art 25 CCivil: la interpretación que se hace para fijar el sentido de una
ley oscura de una manera general corresponde al legislador. Y algunas
sentencias de la CC.
ii. Interpretación judicial o por vía de decisión o de especie: la realizan los
jueces en la aplicación de la norma a casos particulares. Esta interpretación
se somete a un poder central que es la Corte Suprema de Justicia (encargada
de controlar la interpretación uniforme de la ley). Esta interpretación sólo es
válida para el caso en concreto, salvo que nos encontremos frente a la
doctrina probable (3 decisiones en el mismo sentido sobre un mismo punto
de derecho).
iii. Interpretación doctrinal: la hace la Doctrina y por tanto sólo tiene autoridad
científica.
b. Métodos de interpretación de la ley:
i. Método gramatical: es el método tradicional o exegético, que nació con los
glosadores. Se interpreta según el sentido de las palabras. Su precursor fue
Ignerio de Boloña.
ii. Método subjetivo o lógico subjetivo: pretende desentrañar el sentido de la
ley por medio del pensamiento del legislador, es decir, indagando acerca de
qué se quiso al elaborar el Código. Criticas:
1. Resulta imposible de practicar cuando se trata de leyes de vieja data.
2. Es inconveniente porque las necesidades de un tiempo no son las
mismas de ahora.
iii. Método objetivo o lógico objetivo: ya no se trata de lo que quiso decir el
legislador, sino de qué dice la norma de acuerdo con el contexto temporal
del que se trate. (Esto fue lo que quiso la Corte de Oro).
iv. ¿Cómo es que se lleva a cabo en la actualidad la interpretación de las
normas? Proceso que consta de diferentes etapas:
1. Entendimiento mismo de las palabras que contiene la norma:
interpretación gramatical, luego de lo cual, si hay dudas, se pasa a:
2. Una interpretación lógico - objetiva.
3. Interpretación sistemática: cuando aún la norma es ambigua. Implica
comprender la norma, entenderla dentro del marco conceptual,
dentro del contexto normativo en el cual la norma se encuentra
insertada. Implica no contemplar la norma aislada sino en conjunto
con otras normas.
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4. Interpretación en equidad (equipeya): entendida como la justicia del
caso concreto: tratar desigualmente lo desigual e igualmente lo igual.
ii. La costumbre:
1. Art 230: la costumbre no aparece entre las fuentes del derecho, ni dentro de los criterios
auxiliares con los que puede contar la actividad judicial. Sin embargo, la CC advirtió que la
costumbre hace parte del ordenamiento en calidad de criterio auxiliar, cuando:
a. Sirve para interpretar las normas.
b. Es fuente de carácter material.
c. Puede ser fuente directa de normas algunas veces.
2. Históricamente la concepción sobre la costumbre es distinta según la época, el
ordenamiento, e inclusive según la rama del derecho.
a. En el derecho constitucional: se admite la formación consuetudinaria.
b. En derecho penal: la costumbre no tiene ningún valor, la ley tiene exclusividad.
c. En el derecho privado: la costumbre tiene un importante papel, particularmente en
el derecho comercial, en donde encontramos una lex mercatoria (traducción de las
costumbres y los usos de los comerciantes que se entienden obligatorios entre
ellos).
i. Acá se le da esta importancia a la costumbre porque el legislador no puede
ni imaginarse ni regular todas las posibles situaciones conflictivas.
3. La costumbre se tendrá como fuente de derecho únicamente si no contraría el sentido de
la ley. Art 8 CCivil: no se aceptan las costumbres que vayan contra la ley (contra legem),
pero sí se aceptan:
a. Las costumbres secundum legem: costumbre interpretativa, sirven para interpretar
una determinada norma.
b. Las costumbres praeter legem: costumbre integrativa, que es la costumbre que
permite completar el sistema, llenar los espacios que no llenó la norma.
4. Para que la costumbre pueda aceptarse en el ordenamiento dentro de alguna de las
categorías arriba citadas, debe cumplir con dos elementos:
a. Elemento material u objetivo: comportamiento mismo que le da contenido a la
costumbre. Dicho comportamiento debe ser: general, uniforme, constante y que se
repite durante un tiempo más o menos amplio. Eso es lo que se conoce en la
doctrina como el USUS:
i. El usus debe ser general: se deben aplicar en toda el área o a todo el grupo
en el que se supone está vigente o se aplica dicha costumbre.
ii. El usus debe tener carácter uniforme: se refiere a que el comportamiento
esté impulsado por la misma motivación jurídica.
iii. El usus tiene que ser de carácter constante: la repetición de
comportamientos debe ser ininterrumpida, continua. La constancia se debe
distinguir de la frecuencia porque el uso para ser tal debe ser frecuente, lo
que significa que la distancia entre el desarrollo de los diferentes

9
comportamientos que conforman la costumbre no puede ser excesiva. Esos
diversos comportamientos deben encontrarse cercanos en el tiempo.
iv. El usus debe tener carácter público: que el elemento material se despliegue
de manera tal que pueda ser conocido al menos por parte de aquellos que
pudieran realizar el comportamiento. Es decir, si hablamos de una
costumbre local, por lo menos que sea conocido por los miembros de esa
localidad.
b. Elemento psicológico o subjetivo : se constituye por la convicción de la
obligatoriedad del comportamiento que se despliega (opinio iuris sive necessitatis).
Eso es lo que distinguiría a la costumbre de un simple comportamiento repetitivo
pero que no tiene carácter obligatorio.
i. Este elemento comporta problemas porque no es simple probar la existencia
de esta opinio iuris sive necessitatis, en la medida en que se trata de la
convicción íntima o interna de un conglomerado social. Por lo cual, se ha
propuesto sustituir esta opinio iuris por una nueva idea que es la de la
expectativa de reciprocidad, la cual consiste en la predisposición por parte
de quienes participan en dicha costumbre a comportarse de determinada
manera en relación con los otros a condición de que los demás desplieguen
el mismo comportamiento.
1. Pero no se ha podido suplantar una idea por otra, por lo que sigue
habiendo el problema de la prueba.
ii. ¿A quien le corresponde determinar si un comportamiento repetitivo cuenta
o no con el elemento subjetivo que lo convertirá en costumbre? El juzgador
debe determinar ante la dificultad de la prueba, la existencia de esa
costumbre.
iii. El OJ da directrices para saber cómo se prueba la costumbre: si se trata de
costumbre comercial, el codificador mercantil ha señalado que:
1. La costumbre puede probarse por cualquier medio, pero que
2. Si se trata de probar a través de testimonios: estos deben provenir de
5 comerciantes registrados.
3. Y si se quiere probar a través de sentencias judiciales o del
precedente, se exige que al menos dos de esas sentencias sean por lo
menos, de los 5 últimos años.
4. Una cámara de comercio del lugar.

La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán con la


copia de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional
internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. También se
probará con certificación de una entidad internacional idónea o mediante
dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de
su conocimiento o experiencia

10
iii. La Jurisprudencia: su autoridad reside en la razón. La jurisprudencia es el derecho de los
juristas. Pero en sentido más específico, tenemos que la jurisprudencia estaría constituida por
el derecho judicial, un derecho que se forma en relación con hechos sucedidos, a diferencia de
la doctrina que trabaja con casos hipotéticos. La jurisprudencia se conforma por varias
sentencias que guarden entres si una línea esencia de continuidad o de coherencia.
1. ¿La jurisprudencia crea normas o simplemente las interpreta? El juez está llamado para
interpretar la norma jurídica, y para aplicarla a un caso concreto, sin embargo, no puede
desconocerse que la jurisprudencia es una fuerza determinante dentro de un OJ, ya que a
veces tiene que innovar, creando derecho.
2. Funciones de la jurisprudencia:
a. Interpretar
b. Integrar el OJ
c. Completar el OJ, ya que la realidad supera siempre la ficción.
d. Crear derecho: cuando despliega la tarea de controlar la legalidad y la
constitucionalidad.
3. El juez no está obligado en principio a seguir la jurisprudencia porque ésta en Colombia,
no es fuente obligatoria de normas, en principio. Sin embargo, las sentencias de
constitucionalidad en su parte dispositiva sí son obligatorias (y de inmediato
cumplimiento), lo mismo que las sentencias de unificación del Consejo de Estado, y la
doctrina probable (no es de cumplimiento inmediato, sino que requiere de 3 decisiones
en el mismo sentido sobre un mismo punto de derecho).
iv. Doctrina: conjunto de opiniones que los juristas emiten en general sobre cualquier punto de
derecho y cuya fuerza (autoridad) se encuentra en el poder de persuasión de las opiniones. La
doctrina no se considera fuente creadora de normas. A una doctrina se le puede oponer otra
doctrina plenamente razonada.
1. La doctrina se ocupa de hipotizar casos, buscando soluciones a través de la conexión de
normas o de nuevas interpretaciones.
2. La doctrina se manifiesta de 4 maneras principales:
a. Principales:
i. Tratados: exposición integral y sistemática de una determinada materia.
ii. Manuales: exposición general pero sucinta sobre una determinada materia,
pero que generalmente tiene una finalidad casi exclusivamente pedagógica.
iii. Ensayos o monografías: exposición crítica y profunda sobre una figura
jurídica.
iv. Comentarios: opinión concreta sobre un código, ley o sentencia.
v. Notas o reseñas de leyes, sentencias, libros: se presenta la cuestión sin
ningún tipo de comentario. Sirve para dar noticia de la promulgación de una
ley.
b. Secundarias: opiniones legales y los conceptos que los abogados presentan ante los
jueces. La parte de las sentencias que no constituyen precedente judicial.
3. Finalidades de la Doctrina:
11
a. Crear un sistema o una dogmática jurídica tendiente a la generación de criterios
utilizables para la interpretación del derecho.
b. Identificación de principios generales.
c. Sugerir al legislador los temas a regular o legislar.
d. Sugerir modelos de razonamiento para defender sus posturas.
e. Determinar la formación del jurista.
v. El contrato: es una de las especies del Negocio Jurídico, y éste es una manifestación de
voluntad dirigida en forma reflexiva y consciente a la producción de efectos jurídicos (ej. El
testamento). El contrato es consenso de voluntades. El contrato puede ser unilateral (nace con
más de dos voluntades pero crea obs sólo para una de las partes) o bilateral (de acuerdo con el
número de personas que quedan obligadas dentro del contrato).
1. Ejemplos: mutuo sin interés, compraventa.
2. Efectos relativos del contrato: significa que los efectos sólo alcanzan a las partes
contratantes y no afectan a terceros. Art 1602 Ccivil: el contrato es ley para las partes (es
un vínculo obligatorio para ellas y sólo para ellas, no tiene efectos para terceros).
3. Limites del contrato: la norma y el orden público.
4. Como el legislador no puede prever todas las situaciones socialmente relevantes: el
legislador delega en los particulares el poder de auto legislarse y de crear sus propias
leyes a través del contrato.
5. Parte del principio de la autonomía de la voluntad, el cual provee de determinadas
prerrogativas:
a. Yo decido si celebrar o no un contrato.
b. Yo decido con quién celebrarlo y con quién no.
c. Yo determino el contrato (conforme con la ley y el orden público).
d. Yo elijo el tipo contractual.
6. El contrato por regla general, NO ES FUENTE DE DERECHO: Porque hablamos de fuente
de derecho cuando ésta genera un sistema de normas que tiene aplicación en general o
para un grupo determinado de la sociedad. Sin embargo, hay un sector de la doctrina que
sostiene que el contrato sí puede ser fuente de derecho en los casos de contratos que
tienen efectos dirigidos a un número importante de personas: contratos standard,
contratos en masa, contratos con cláusulas predispuestas, etc. Características de éstos:
a. Tienen una parte dominante y un consumidor. Ej: contrato de transporte aéreo,
contrato de telefonía celular, convenciones colectivas de trabajo.
b. Yo no puedo negociar las condiciones del servicio. Se debe atener a las condiciones
de la parte dominante.
c. Se supera el aspecto despersonalizado del contrato: no es un contrato con efectos
entre dos personas, sino con efectos para la sociedad en general.
vi. Principios Generales del derecho:
1. El operador jurídico necesita llevar a cabo tres pasos consecutivos:
a. Identificar la norma aplicable al caso concreto
b. Interpretar, desentrañar su correcto sentido.
12
c. Si de las dos anteriores no tiene la solución para el caso en concreto, debe proceder
a la integración. El CCivil brinda unas normas para dicha integración (art 8 de la L
153 de 1887: en caso de no existir norma exactamente aplicable al caso concreto,
se aplicará:
i. Analogía (legis y iuris)
ii. Reglas generales del derecho o principios.
2. Son enunciados o postulados lógicos que se tienen como condición o base de validez de
las demás afirmaciones propias del derecho. Estos tienen validez y vigencia jurídica en la
medida en que constituyen la estructura de lo que es el derecho y tienen aplicación
práctica. El legislador no los crea.
3. Hay dos tesis que justifican su existencia:
a. La tesis positivista que expone que los principios emanan del OJ, y que están
implícitos dentro del OJ, es decir a partir del estudio de una norma, emana el
principio. Los principios surgen de cada sistema racional, son autóctonos,
cambiarían de ordenamiento en ordenamiento.
b. La tesis iusnaturalista expone que los principios son los mismos para todos los
ordenamientos porque surgen de determinados valores éticos o axiológicos que se
legitiman como presupuestos de naturaleza.
4. Ejemplos de principios:
a. Principio general de la prohibición de abusar de los propios derechos (abuso del
derecho) – habitualmente extracontractual. La ley garantiza el uso, el goce y el
desarrollo de los propios derechos. Pero en virtud del bien general, se pueden
restringir esas facultades. Los derechos son relativos porque llegan hasta donde
comienza el derecho del otro. No existe ningún derecho absoluto.
i. Elementos:
1. Falta de un interés serio y legítimo por parte del titular del derecho al
usarlo.
2. Animus nocendi – dolo (intención de causar con el ejercicio del
derecho daño a tercero): cada derecho tiene un fin determinado con
utilidad social, si lo desvío de esa intención, estoy abusando de mi
derecho.
ii. La consecuencia del abuso del derecho es que se produce responsabilidad
civil, y debe haber pago de perjuicios por la transgresión.
iii. Se ha analizado este principio en los actos de emulación.
iv. Campo procesal: puede haber abuso de las facultades como litigante: al
introducir demandas sin razón: se puede generar responsabilidad civil.
v. Embargo de bienes del deudor: el acreedor tiene derecho a embargar los
bienes del deudor sólo en la medida necesaria y suficiente para satisfacer su
acreencia.
b. Principio de la teoría de la imprevisión (exclusivamente contractual): para los
contratos de tracto sucesivo especialmente, éste consolida el pacta sunt servanda
13
(Art 1602-los contratos son ley para las partes) es decir, el hecho de que los pactos
suscritos son para cumplirse siempre que las cosas se mantengan. El pacta sunt
servanda, sin embargo, no es una regla absoluta pues pueden sobrevenir
circunstancias imprevistas y posteriores a la celebración del contrato que hacen
que sea demasiado oneroso para una de las partes, por lo cual se tendría derecho a
que el contrato se revise judicialmente, con el objeto de conseguir que el juez
establezca el equilibrio contractual. (Debe tratarse de un desequilibrio contractual
notorio).
i. Con la teoría de la imprevisión se pone de presente que la regla de que los
contratos son ley para las partes no es absoluta.
ii. Se encuentra regulado este principio en el contrato de obra: art 2060 regla
2.
iii. Aparece en el art 868 del C.Comercio.
iv. El principio se aplicará para todos contratos de tracto sucesivo cuando las
circunstancias imprevistas hagan demasiado onerosa la prestación para una
de las partes.
v. El juez al hacer la revisión puede:
1. Establecer el equilibrio contractual: normalmente haciéndole pagar
más al otro por la prestación más onerosa de la contraparte.
2. Resolver el contrato si el juez no puede equilibrar las prestaciones.
c. Nadie puede alegar a su favor su propia culpa: nadie puede valerse ante la justicia
de su propio dolo, culpa o mala fe. No se puede alegar el propio error a favor.
i. Aplicaciones y ejemplos:
1. Art 156 C.Civil: el conyuge culpable no puede alegar la causal de
divorcio respectiva. No puede solicitar el divorcio la parte que ha
incurrido en dicha culpa.
2. Sentencia del 23 de junio de 1958: venta de cosa como propia que en
realidad era ajena porque era de la sociedad conyugal que
conformaba esa persona con su esposo. Esta persona luego alega,
para proteger el patrimonio de su familia, que vende cosa ajena, y que
por ello la compraventa debía ser inválida. La corte dijo que no
procedía la dda, y que la compra se tiene como válida.
3. Art 105 del C.Comercio: en el caso de nulidad del contrato de
sociedad, los socios no pueden reclamar sus aportes realizados. No se
puede obtener beneficio de esos aportes. Cuando la nulidad es por
objeto o causa ilícita no hay lugar a restituciones, como castigo para
las partes.
d. Prohibición del enriquecimiento sin justa causa: caso en el que un patrimonio
recibe aumento en detrimento de otro patrimonio sin causa jurídica que lo
justifique. Enriquecimiento ilegítimo en el que no siempre hay dolo. Situaciones:

14
i. Pago de lo no debido: cuando una parte paga por error lo que no debe, su
acreedor no tuvo dolo. Art 831 C.Co. prohibición de enriquecerse a expensas
de otro.
ii. Gestión de negocios ajenos: y quien lo hace tiene derecho a que se le pague
lo pactado durante el negocio. Si esta persona no tuviera acción para
reclamar lo pactado, lo sufrido durante la gestión de ese negocio, se
verificaría un enriquecimiento ilegítimo.
iii. Está regulado en el art. 831 del C.Comercio.
e. Principio de la Buena Fe:
i. Buena fe subjetiva: convicción interna de estar actuando correcta y
honradamente. Aparece cuando se habla de la posesión, art 76 del Código
civil: convicción interna de haber adquirido la posesión de quien
legítimamente podía transmitirla.
ii. Buena fe objetiva: no es un pensamiento, sino que consiste en que el
comportamiento del sujeto se adapta a determinados parámetros o
cánones. No se trata entonces de lo que yo creía sino de lo que yo tenía que
hacer, de cómo debía comportarme para que sea calificado como buena fe.
No es lo que yo creía sino lo que yo tenía que hacer. Existen acá dos grados:
1. Simple: se tiene sólo un elemento subjetivo, el individuo tiene la
creencia de estar actuando correctamente.
2. Creadora de derechos o buena fe exenta de culpa: da lugar a la teoría
de la apariencia, según la cual se requieren dos elementos: la creencia
(elemento subjetivo) + el elemento social (consiste en que cualquier
otra persona en mi lugar hubiese incurrido de buena fe en el mismo
error en el que yo incurrí) – error común: que crea derecho de algo
que no tiene ningún sustrato en la realidad.
a. Cuando alguien paga a un ladrón de una letra de cambio: se
crea el derecho para el deudor de la extinción de la deuda, ya
que a pesar de haber pagado mal, a esta persona le mostraron
un título, por el cual se alcanzó una aparente certeza.
iii. Casos:
1. Compra de cosa robada: buena fe exenta de culpa o calificada: la
persona compradora no debe restituir el bien, y se aplica la teoría de
la apariencia. El comprador se declara propietario del bien en
detrimento del derecho del verdadero dueño. Y el verdadero dueño
conserva las acciones contra el vendedor ilegítimo.
2. PERSONAS:
a. Sujeto de derecho (persona): la doctrina lo ha definido como el centro de imputación de derechos
y obs.
i. Sujeto capaz de ser titular de situaciones jurídicas subjetivas o de derechos.
ii. El destinatario de las normas.
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b. Todo ser humano se considera persona con independencia de su origen, raza, sexo y religión.
c. La persona humana tiene personalidad jurídica por el solo hecho del nacimiento.
d. En el Cod Civil se dividen las personas en el art 73 en: personas naturales y personas jurídicas.
i. Persona jurídica: es una ficción, la persona jurídica, o sujeto colectivo o sujeto no individual
podemos definirlo como la unión de varias individualidades que forman una colectividad. Para
explicar la personalidad jurídica se han escrito diversas tesis:
1. Tesis de la ficción: la persona jurídica es un sujeto creado artificialmente para poderla
hacer sujeto de obs y derechos, es decir titular de relaciones jurídico-patrimoniales. En
definitiva, es una necesidad que impone la praxis, es una invención que persigue fines
prácticos.
2. Teoría de la realidad: las personas jurídicas son sujetos de derecho porque realmente lo
son. La persona jurídica es como el hombre, un todo orgánico, es decir, la persona
jurídica tiene una existencia autónoma e independiente de las individualidades que la
conforman.
3. Teoría normativa: pone en el centro al Estado y su OJ. EL Estado crea a las personas
jurídicas. La persona jurídica es un sujeto de derecho por una elección que realiza el OJ,
cada Estado decide a cuáles personas jurídicas darle vida.
ii. Persona natural:
1. Nacimiento: momento en que se empieza a ser sujeto de derechos y obs.
a. El momento del nacimiento reúne dos condiciones (art 90 C.Civil):
i. Al separarse completamente de la madre: existen dos tesis a este respecto:
1. No es necesario para reputar persona a la criatura, el corte del cordón
umbilical: basta con las señales de vida visibles, como el llanto y el
movimiento.
2. Para que pueda hablarse de separación completa sí se necesita del
corte del cordón umbilical. Por lo cual, si la criatura muere antes de
ese corte, se reputa como si nunca hubiese existido.
ii. Que la criatura haya sobrevivido un instante si quiera: el OJ colombiano
siguió la tesis de la vitalidad que exige que la criatura para reputarse
persona haya sobrevivido un instante siquiera a la separación de la madre
aún si después podemos advertir que la criatura no es viable.
1. La teoría de la vitalidad se opone a la teoría de la viabilidad, la cual
sostiene que la criatura se reputa persona cuando se dice que es
viable para la vida posterior.
b. ¿qué pasa si la criatura fallece en el vientre materno? Art 93 del C.Civil:
i. Los derechos que se otorgarían a la criatura que está en el vientre materno,
estarán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe.
c. Importante distinguir entre la existencia legal y la biológica: dado que la primera la
definen las normas, mientras que la segunda la define la concepción.
d. Nacida la criatura, se PRESUME que nació viva y el que alegue lo contrario lo tiene
que probar a través de la prueba tradicional que es:
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i. Dosimasia pulmonar: determinar si dentro de los pulmones de la criatura
ingresó aire. Es decir, si la criatura respiró en algún momento. La prueba
consiste en sumergir uno de los pulmones en agua, para ver si flota, y si flota
quiere decir que la criatura respiró.
e. ¿Qué protección tiene el no nacido, el simplemente concebido?
i. Al naciturus se le considera como una porción de la madre, y por tanto
obtiene la misma protección que se le da a la madre. Art 91 CCivil.
ii. Se le considera en algunos casos como infante ya nacido. Art 93 CCivil.
iii. Se protegen los derechos condicionales: se protegen los derechos bajo la
condición de que la criatura nazca viva, por lo cual se consagra una
protección en la CP (es una protección preventiva, en el sentido de evitar
que el no nacido sufra daños):
1. En la CP en el art 43 se consagra una especial protección a la mujer
embarazada por parte del Estado.
2. En la legislación laboral, hay diversos beneficios para la mujer
embarazada.
3. Los jueces y funcionarios de policía pueden tomar ciertas medidas
para determinar el grado de gravidez de la madre.
iv. Se reconoce que hay lugar a reparación o indemnización por daños y
perjuicios: Cuando se le hace daño a la madre y a la criatura ya sea porque
se frustró el embarazo o sea porque se le causó algún daño irreversible: hay
consecuencias de carácter penal y de orden civil, esto último es la ob de
reparar todos los prejuicios causados material e inmaterialmente.
f. Tendencia del derecho comparado y del derecho nacional: a despenalizar el aborto:
en Colombia desde el 2006, la CC en sentencia de constitucionalidad 355, se
despenalizó tres supuestos del aborto, que son:
i. Cuando el parto representa grave riesgo para la vida o salud de la mujer
(debe ser acreditado por un médico).
ii. Cuando la criatura se muestre como inviable, que haga pensar que no podrá
sobrevivir a la vida extrauterina.
iii. En el caso de que el embarazo sea fruto de una violación, de un acceso
carnal violento, incesto.
g. Hijos póstumos: son aquellos que nacen con posterioridad a la muerte del padre 
estos tienen derecho a recibir la porción hereditaria de su padre, tal como si
hubiesen nacido el día que se defirieron esos derechos, es decir el día de la muerte
del padre. Es decir, en el momento del nacimiento, se tendrá derecho a recibir la
herencia, lo anterior bajo la condición de que el naciturus nazca vivo.
h. Derechos del concebido antes del nacimiento:
i. Ley 1306 de 2009: se señala que falta del padre quien tiene la
administración de los bienes de la persona no nacida, es la madre. Solo a
falta de una efectiva protección por parte de la madre, se le asigna un
17
administrados conjunto o adjunto (admin excepcional porque en principio,
la única que tiene la protección y tutela de los bienes del no nacido es la
madre a falta del padre). Desde el 2009 se acaba lo de la curaduría de bienes
que antes aparecía en el C.Civil.
ii. Naturaleza de los derechos del no nacido: 2 TESIS
1. Derechos condicionales por la falta del sujeto, y son condicionales
porque para que se concrete el derecho es necesario que haya objeto
y sujeto.
a. Se parte entonces de una ficción jurídica (Art 66 del C.Civil): se
dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos
antecedentes conocidos.
i. Si estos antecedentes que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley: la presunción es LEGAL  se
permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume.
ii. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de
DERECHO, se entiende que es inadmisible la prueba
contraria.
2. No se trata de que el naciturus sea condicional, sino que se trata más
bien de un sujeto en sí con una personalidad jurídica limitada a su
nacimiento.
i. Duración de la gestación: naturalmente entre la fecundación y el parto transcurre
un determinado periodo de tiempo: art 92 C.Civil: de la época del nacimiento se
colige la de la concepción según la regla: se presume de DERECHO (no admite
prueba en contrario CAMBIO) que la concepción ha precedido al nacimiento no
menos que 180 días cabales, y no más de 300, contados hacia atrás , desde la
misma noche en que principie el día del nacimiento.
i. Esta presunción se convirtió en legal en sentencia C 004 de 1998  es decir
que cabe prueba.
ii. Cuál es el motivo para determinar el tiempo de concepción de la mujer:
1. Determinar quién es el papá
2. En relación con el hijo póstumo: no se aplica la presunción del art 92
CC: Presunción de paternidad, en los casos en los que hayan
transcurrido más de 300 días luego de la nulidad del divorcio. Lo
anterior vale también para el matrimonio y la unión marital de hecho.
2. Muerte o fin de la existencia jurídica:
a. Se habla de:
i. Muerte natural: Art 2 del decreto 1546 de 1998: Definición de muerte:
fenómeno biológico que se produce en una persona cuando se presenta en
ella en forma irreversible la ausencia de las funciones del tallo encefálico
comprobada por examen clínico.
18
1. Signos que deben probarse para dictaminar la muerte: decreto 2493
de 2004.
ii. Muerte civil: significa que la persona natural muere para la vida jurídica
antes de su muerte natural o biológica. Pero Colombia nunca acogió la
institución de la muerte civil.
b. La muerte en Colombia plantea el problema de la conmoriencia:
i. Art 95 C.Civil (presunción legal – iuris tantun – puede destruirse por quien
esté interesado en hacerlo): si por haber perecido 2 personas o más en un
mismo evento, como naufragio, incendio, ruina o batalla, o por causa
cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus
fallecimientos, se procederá como si dichas personas hubiesen perecido en
un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.
(ninguna de esas personas queda viva para heredar).
1. Para que pueda aplicarse la presunción:
a. Las personas debieron haber fallecido en un mismo
acontecimiento (Identidad de causa e identidad de lugar).
b. Debe resultar imposible determinar el orden de las muertes.
c. Debe tratarse de personas llamadas a sucederse entre sí.
ii. La muerte no es la que se presume, tenemos certeza de la muerte.
c. Muerte presuntiva: ¿Qué hacer cuando no se sabe si una persona ha muerto o
todavía vive? 96 al 109 C.Civil.
i. Lo primero es declarar la desaparición o ausencia de la persona
involucrada.
1. Definición: cuando la persona desaparece de su domicilio o del área
normal de sus negocios y han pasado ya dos años sin tener noticias
suyas.
2. ¿Para qué la declaración de ausencia? Se declara ausente al
desaparecido para designar un administrador de sus bienes e
intereses, esperando que el desaparecido retorne.
3. Proceso de declaración de ausencia: 583 CGP
4. Pasados 2 años a partir de la declaración de ausencia, se puede
pronunciar el juez acerca de la muerte presuntiva.
ii. Lo segundo, sentencia de muerte presuntiva, sus efectos son:
1. En principio son los mismos de una muerte real:
a. Desde el primer momento de la inscripción de la sentencia de
muerte presuntiva en el registro civil, se transfieren los
derechos de carácter patrimonial (derechos de carácter real,
personal como los créditos o las deudas). Y los derechos de
carácter extrapatrimonial se extinguen con el fallecido, no se
heredan.

19
b. Se extinguen o se constituyen todos aquellos derechos que
dependían de la muerte de la persona en cuestión. Por
ejemplo: un seguro de vida. En definitiva, todo lo que dependía
de la muerte del implicado, desata sus efectos a partir de la
muerte presunta.
c. Se disuelve la sociedad conyugal y se procede a su liquidación.
El matrimonio de disuelve. Se extinguen los derechos de
carácter familiar, como por ejemplo la patria potestad.
2. Esta sentencia queda sin efectos en diferentes hipótesis , como son
(el término para que la sentencia se rescinda es de 10 años desde la
fecha del pronunciamiento de la sentencia tal como lo señala el art
854 num 3 del CGP):
a. El caso en el que el muerto presunto reaparezca.
b. Se rescinde la sentencia de muerte por presunción, cuando se
confirma la muerte real, es decir, ya no se trata de una muerte
por presunción, sino de una muerte cierta.
c. Se demuestra que la persona sí falleció, pero no en la época en
la que se presume.
3. Se fija como día de la muerte por parte del juez: el último día del
primer bienio contada a partir del momento en que se tuvo la última
noticia de esa persona desaparecida. Es decir, pasados 2 años desde
que se tuvieron las últimas noticias, el último día.
4. Requisitos de la muerte presunta:
a. Deben haber transcurrido 2 años desde la declaración de
ausencia, para que se pueda pronunciar la muerte presunta .
Pero hay situaciones extraordinarias como la toma del palacio
de justicia, la erupción del nevado del Ruiz, y el terremoto del
eje cafetero, para las cuales, se pronunciaron ciertos decretos
que fijaron como día de la muerte para todas esas personas y
cuyo cadáver nunca se encontró, el 7 de noviembre de 1985, o
el 13 de noviembre de 1985, o el 25 de enero de 1999 (no se
debió dejar transcurrir los 2 años necesarios para pronunciar la
muerte). Y se debió probar que la persona se encontraba en el
lugar de los hechos en el momento del infortunio.
iii. Evento del reaparecimiento:
1. ¿Qué pasa si el muerto aparece, y su esposa está casada nuevamente?
En ese caso, el 2do matrimonio es el válido, porque el 1ero se disolvió
por muerte presunta. Si se trata de bienes, se va a tratar de regresar
ese bien al muerto presunto.
2. La persona en cuestión puede pedir la recisión de la adjudicación de
sus bienes: que quede sin efectos la adjudicación de bienes que se
20
había realizado durante su ausencia. Solo pueden rescindirse los
efectos de carácter patrimonial y siempre y cuando no hayan
transcurrido 10 años desde la adjudicación de esos bienes porque
pasados esos 10 años se verificaría la prescripción adquisitiva.
3. Se buscará volver a las cosas al status quo anterior.
4. Efectos de carácter personal: el matrimonio queda resuelto aún en
caso de reaparecimiento.
d. El cadáver:
i. Status jurídico: es una cosa, pero no se le permite dar el trato que se le da a
cualquier cosa. El cadáver es el residuo de la personalidad jurídica de la
persona humana.
ii. Por autonomía del ser humano, éste puede disponer de la donación de sus
órganos estando vivo, pero también puede disponer de la donación de sus
órganos habiendo muerto:
1. Donación de órganos estando vivo: tiene muchas limitantes porque se
tiende a proteger la vida del donante, por ejemplo, se advierte que se
puede donar un órgano, pero siempre que éste sea par, sea simétrico
(riñón).
2. Donación de órganos al morir: testamento biológico o vital: es la
disposición de voluntad de una persona, en el sentido de que, por
ejemplo, no siga viviendo, o de caer en un determinado estado de
salud. Con este testamento se decide fundamentalmente la donación
de órganos. Según el art 17 del decreto 2493 de 2004 (ley de
trasplantes) para que tenga validez la donación, ésta tendrá que
expresarse a través de los ss medios:
a. Instrumento notarial
b. Documento privado
c. Carné único de donación de componentes anatómicos.

Aunque en Colombia exista la presunción legal de donación y


legalmente todos los colombianos sean donantes a menos de
manifestar lo contrario en vida a través de los medios dispuesto
por el Instituto Nacional de Salud, registrarte y obtener tu carnet
es una buena forma de dejar clara tu decisión.

Toda persona puede oponerse a la presunción legal de donación


expresando su voluntad de no ser donante de órganos y tejidos,
mediante un documento escrito que deberá autenticarse ante
Notario Público y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud
(INS), También podrá oponerse al momento de la afiliación a la
Empresa Promotora de Salud (EPS), la cual estará obligada a
informar al Instituto Nacional de Salud (INS)
21
e. Atributos de la personalidad: la personalidad efectivamente confiere al titular unos atributos o
cualidades, o condiciones necesarias para que ella se exprese en su vida en sociedad. Atributos de
la persona física o natural:
i. Capacidad: para que un sujeto tenga la actitud para ser titular de derechos y obs debe tener
capacidad. Toda persona es sujeto por el solo hecho del nacimiento.es decir que la subjetividad
(el ser sujeto de derechos) y la capacidad jurídica coinciden. Sin embargo, la capacidad a
diferencia de la subjetividad tiene grados, es decir, la subjetividad consiste en ser o no sujeto
de derecho. La capacidad se divide en dos:
1. Capacidad que tienen todos: capacidad de goce o jurídica o capacidad de derecho: se
radican en la cabeza del sujeto determinados derechos y obs. Esta coincide con la
subjetividad.
2. Capacidad que no la tienen todos: capacidad de obrar o de ejercicio de esos derechos, es
decir, la capacidad de desarrollar los propios derechos a partir de una manifestación de
voluntad propia y libre. (es la posibilidad de ejercer o desarrollar ese derecho de manera
directa, sin representantes). La capacidad de obrar es la regla general dentro del C.Civil,
tal y como lo señala el art 1503, que dice que toda persona es capaz salvo aquellas que la
ley considere incapaces. Esta capacidad no coincide con la subjetividad, porque hay
algunas personas que se encuentran incapacitadas para obrar según la ley. Causales de
incapacidad:
a. Edad: no tiene capacidad jurídica la persona menor de 18 años. Tiene capacidad el
que tiene 18 años. La presunción de capacidad de ejercicio que nace con el
cumplimiento de la mayoría de edad se puede desvirtuar. En este caso la capacidad
es entendimiento mínimo necesario para manifestar de manera autónoma la
propia voluntad de manera libre y consciente.
i. El art 34 C.Civil divide a las personas en función de la edad así:
1. Infante o niño: todo el que no hay cumplido los 7 años.
2. Impúber: mujer que no ha cumplido 12 años y el hombre que no ha
cumplido 14 años.
3. Menor adulto: el menor de 18 años. No tienen capacidad, pero sí
tienen la posibilidad de llevar a cabo determinados actos como
aquellos de la vida cotidiana: comprar una gaseosa, un pasaje de bus
(la capacidad para dichos casos es irrelevante).
4. El mayor de edad: el que ha cumplido los 18 años.
ii. Dato jurisprudencial sobre este artículo:
1. Sentencia de la CC del 24 de mayo de 2005: se eliminan del artículo las
expresiones: varón y la mujer que no ha cumplido 12: el infante o niño
es el que no ha cumplido 7 años, el impúber el que no ha cumplido 14
años, y los púberes son aquellos que tienen entre 14 y 17 años.
2. Ley 1306 del 2009 en el art 53: introdujo datos que modifican el art 34
C.Civil: dividió las personas en púberes e impúberes:

22
a. Impúberes: 0 a 12 años  incapacidad absoluta, por lo cual
los negocios que celebren estarán viciados de nulidad absoluta,
salvo que el negocio que hayan celebrado sea uno de aquellos
que se reputan de mera liberalidad o desinteresados (cuando
sólo le puedan traer beneficios a los impúberes).
i. Curador del impúber emancipado (Art 53): la medida de
protección de los impúberes no sometidos a patria
potestad será una curaduría.
b. Púberes: de 12 a 17 años  se considera incapaz de manera
relativa y no absoluta como en el caso del impúber. En
consecuencia, los negocios que celebre quedarán viciados de
nulidad de carácter relativo, siempre y cuando no haya
contado con la autorización de su representante para la
celebración de ese negocio.
iii. Capacidad del mayor de edad: ley 27 de 1977: se tiene capacidad absoluta.
Es decir, dicha persona ha alcanzado la madurez mental para hacer negocios
jurídicos de manera directa, es decir, sin representación.
1. Presunción IURIS TANTUN de la mayoría de edad a los 18 años: es una
presunción que se puede destruir, por ejemplo, se puede advertir que
el mayor de edad tiene una enfermedad mental.
2. Presunción IURE ET DE IURE de que el menor de edad de 18 años no
es capaz: esta es una presunción que NO admite prueba. (presunción
negativa, todos antes de los 18 son incapaces).
iv. La incapacidad anterior a los 18 busca brindar una doble garantía:
1. Para quien se reputa incapaz: se entiende que no está en pleno
conocimiento para la celebración de negocios jurídicos.
2. Protección para los terceros: con antelación pueden conocer o saber si
una persona tiene capacidad jurídica o no en función de su edad.
v. Excepciones a la incapacidad:
1. Celebración de matrimonio: la edad mínima no es 18, sino 14 (L1306
del 2009).
2. Posibilidad de testar que tiene el menor de edad puber: art 1061 del
C.Civil.
3. Los menores de 18 años tienen capacidad para realizar el
reconocimiento de sus hijos: por declaración de voluntad ante notario
o juez, el menor de edad puede proceder al reconocimiento.
4. Capacidad para administrar y disponer de los bienes que conforman
su peculio profesional o industrial, es decir, para admin los recursos
provenientes de su propia actividad, o trabajo. Art 294 C.Civil.
5. Los menores adultos obligan válidamente en su calidad de mandatario
al mandante: el menor de edad tiene derecho a la contraprestación.
23
Art 2154: mandatario incapaz: los actos ejecutados por el mandatario
serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al
mandante.
vi. Capacidad anticipada:
1. Celebración de los negocios de la vida cotidiana.
2. Ejercicio de los derechos fundamentales: un menor de edad tiene
derecho a decidir su credo, religión, etc.
b. Discapacidad mental: se dice que la enfermedad mental es aquella que afecta la
voluntad de una persona sea destruyéndola o viciándola.
i. L 1306 de 2009: no habla de incapacidad sino de discapacidad mental, como
la limitación o las limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le
permiten a la persona comprender los alcances de sus actos o los hacen
asumir elevados o excesivos. Esta discapacidad se divide en:
1. Discapacidad mental relativa: el menor adulto, se consideran inhábiles
para celebrar algunos negocios. No es una inhabilidad de carácter
absoluto, sino relativa.
a. Se dice que el pródigo tiene una inhabilitación.
b. Menor de edad: incapacidad.
c. Dilapidador: tiene inhabilitación para la celebración de
determinados actos que por su cuantía y complejidad
requieren de la asistencia de un consejero. Negocios cuya
cuantía es superior a los 15 smlmv.
2. Discapacidad mental absoluta: es la que padecen aquellas personas
que sufren una patología o afección de carácter grave o profundo.
a. Se les aplica una medida de protección: interdicción por
sentencia judicial que pronuncia el juez de familia: ésta debe
apuntarse en el registro civil de nacimiento y adicionalmente,
debe llevarse a la base de datos de la super de notariado y
registro para proteger a los 3eros, y para darle publicidad a
esta medida de protección. Dicha sentencia produce 2 tipos de
efectos:
i. Efecto de carácter personal: consistente en la necesidad
de nombramiento de una persona llamada curador, que
se encargará de la representación judicial y extrajudicial
del incapacitado absoluto. Pero si la persona
discapacitada es un menor, el representante es el padre o
la madre.
ii. Efecto de incidencia patrimonial: presunción de derecho
que consiste en que los actos llevados a cabo por estos
discapacitados absolutos son nulos absolutamente.
- Presunción indestructible:
24
- sin embargo, esta inhabilidad absoluta CESA
cuando el discapacitado mental es REHABILITADO a
través de sentencia judicial.
iii. Son absolutamente incapaces: dementes, impúberes, y
sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
- El sordomudo: sentencia del 13 de nov de 2002: la
incapacidad absoluta aplica sólo para el sordomudo
que no pueda hacerse entender de manera alguna.
- Pero luego en L 1306 de 2009 se levantó por
completo la incapacidad: por lo cual, al sordomudo
NO SE LE CONSIDERA INCAPAZ jurídico, ni absoluto ni
relativo.
ii. Nombre:
1. El nombre y el apellido sirven para individualizar a la persona. El nombre depende
únicamente de la voluntad de los particulares, mientras que el apellido refleja la familia a
la cual se pertenece.
a. Determinación del apellido, reglas:
i. Hijos matrimoniales: el hijo llevará el 1er apellido del padre, seguido del 1er
apellido de la madre (L54 de 1989). En la Sentencia C-519 del 2019 se
determinó la inexequibilidad de la expresión “seguido del”, referente al
apellido de la madre, consagrada en la Ley 54 de 1989. Es decir, se deja de
lado la imposición de la prelación del apellido paterno y se adopta un
criterio según el cual la decisión del orden de los apellidos de un menor la
pueden determinar libre y espontáneamente los padres de este, retirando
cualquier limitante al orden de los apellidos.
ii. Hijos extramatrimoniales: el hijo llevará como 1er apellido el del padre solo
en el caso de que éste lo haya reconocido o así se haya dictaminado a través
de sentencia judicial, seguido entonces por el 1er apellido de la madre.
iii. Hijos adoptivos: llevan los apellidos de los padres adoptantes en el orden ya
mencionado.
iv. Hijos expósitos: abandonados: cuando no se conoce sea por abandono o por
otra causa, la identidad de los padres de un menor, la ley establece que es el
funcionario del registro civil el que debe darle un nombre y apellido al niño
expósito, bajo la condición de que se trate de nombres y apellidos de
utilización usual.
v. Mujer casada: no está obligada a llevar el apellido del marido precedido de
la partícula “de” (D2820/74- L51/81 – ARTS 42 y 43 CP)
1. Sin embargo, por decreto 999/88 se estableció que la mujer casada si
a bien lo tiene puede llevar el apellido del marido precedido de la
partícula “de” siempre que ese trámite se lleve a cabo por escritura
pública.
25
2. La mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, a
adicionar o suprimir el apellido del marido. El instrumento a que se
refiere deberá inscribirse en el correspondiente registro civil del
interesado, para lo cual se procederá a la apertura de un nuevo folio.
b. El nombre no es inmodificable: se puede modificar por una sola vez o se le puede
adicionar uno nuevo sin que ello cambie o altere el parentesco, ni el estado civil.
i. Art 6 del decreto 999 de 1988: el propio inscrito podrá disponer mediante
escritura pública la modificación del registro para modificar o adicionar su
nombre con el fin de fijar su identidad personal.
ii. Protección al nombre en Colombia: art 4 del decreto 1260 de 1970 o
estatuto del registro del estado civil. Esta norma señala que, en caso de
usurpación del propio nombre, la víctima tiene derecho a que se produzcan
dos efectos:
1. A que se detenga esa acción lesiva: se toma una medida inhibitoria
para que cese el uso indebido del nombre de otro.
2. La víctima tiene derecho a la indemnización de los daños causados:
daño a los derechos de la personalidad y daño moral, del primero, por
ejemplo, daño al buen nombre, y del segundo, por ejemplo, daño
moral por la angustia, la congoja.
iii. Protección al seudónimo: la doctrina lo define como el nombre ficticio y
libremente escogido que sirve para disfrazar la personalidad del individuo en
un sector determinado de su actividad.
1. Se distingue entre:
a. Nombre falso: con este se pretende esconder el propio
nombre por la razón que sea.
b. Nombre de fantasía o artístico: se trata acá de tener un
nombre más sonoro, de tener un nombre artístico que sea
protegido por el OJ. El seudónimo tiene la misma protección
del nombre y el apellido.
iii. Domicilio: indica la relación jurídica entre una determinada persona y una circunscripción
territorial municipal. El domicilio es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en
ella.
1. Esta es la concepción del derecho romano y no la concepción del ordenamiento civil
francés. Diferencia con el Ordenamiento francés:
a. Para nosotros el domicilio es la residencia habitual o permanente, mientras que el
DF lo concibe como el establecimiento principal de los negocios de una persona.
b. Para el DF solamente puede tenerse un domicilio. A diferencia de lo que sucedía
con el D Romano y con nuestro ordenamiento frente a los cuales se puede tener
pluralidad de domicilios.

26
c. Para el DF, frente a la carencia de domicilio conocido, no opera la regla que opera
entre nosotros, que es que se presume que el domicilio está donde se tiene la
residencia más habitual.
2. Dos elementos del domicilio:
a. Elemento objetivo o material: residencia misma.
b. Elemento voluntario o psicológico: ánimo presunto de permanecer en esa
residencia no resulta ser tan fácil de probar. Por lo cual, el C.Civil ha establecido
algunas presunciones, unas positivas (tendientes a probar ese ánimo) y otras
negativas (tendientes a excluir el domicilio, tendientes a no presumir el domicilio).
i. Presunciones negativas: 79 y 81 C.Civil:
1. Presunción negativa del ánimo de permanencia: no se presume el
ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún
tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar
doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión
temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.
2. El domicilio civil NO se muda por el hecho de residir el individuo largo
tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su
familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.
Esta persona retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él
su familia y el principal asiento de sus negocios . Ej. el caso del preso.
ii. Presunciones de carácter positivo: 80 y 82 C.Civil.
1. Presunción del ánimo de permanencia: por el hecho de abrir en él
tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela y otro establecimiento
durable, para administrarlo en persona; o por el hecho de aceptar en
dicho lugar un empleo fijo, y por otras circunstancias análogas.
2. Presunción de domicilio por avecindamiento: se presume el domicilio
de la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o
corregidor, del ánimo de avecindarse en un determinado distrito. Esta
presunción no se tiene como un hecho totalmente cierto, porque del
elemento objetivo no se tiene certeza, es decir, no se sabe si
efectivamente esa persona vive allí donde señala.
3. Funciones del domicilio dentro del OJ Colombiano:
a. Poder relacionar a la persona con una determinada circunscripción territorial
municipal.
b. Importa porque en los procesos contenciosos, la da debe presentarse en el
domicilio del deudor.
c. Domicilio conyugal: éste determina dónde deben interponerse las acciones de
divorcio, de nulidad de matrimonio, las atinentes a la patria potestad, pérdida o
suspensión, lo atinente a la liquidación de la sociedad conyugal.
27
d. Contratos: El juez competente es o bien el del domicilio del cumplimiento del
contrato o bien el del domicilio del deudor. En este caso, conoce de la dda de
incumplimiento o bien el juez de la circunscripción donde debía cumplirse el
contrato, o bien el juez del domicilio del deudor.
e. Declaraciones de ausencia o muerte presunta: en la medida en que debe conocer
de esa declaración de ausencia, el juez del último domicilio conocido de la persona
desaparecida.
f. Matrimonio: se debe celebrar ante el juez del municipio donde la mujer o el
hombre tengan su domicilio.
4. Clases de domicilio:
a. Domicilio legal o de origen: lo tienen aquellas personas que se encuentran
sometidos a la autoridad de otro: los menores y los pupilos.
i. Menores: su domicilio será el de los padres, o en su defecto será el de
alguno de ellos, hasta tanto tengan mayoría de edad o se emancipen.
ii. Incapaces con discapacidad absoluta: por ley tienen el domicilio de su
representante legal o guardador. Sin embargo, hay excepciones porque
existe la posibilidad de que el discapacitado absoluto pueda indicar su
propio domicilio cuando pueda acreditarse que esta persona no representa
ningún peligro para él mismo ni para los demás.
iii. Incapaces con discapacidad relativa: se permite que establezcan libremente
su domicilio.
b. Domicilio de carácter voluntario o real: es el que establecen las personas de
manera voluntaria no cometidas a domicilio legal.
iv. Estado civil: situación jurídica de una persona dentro de la familia y la sociedad.
1. Características del estado civil:
a. Toda persona cuenta con un estado civil.
b. El estado civil es uno e indivisible: no se pueden tener dos estados civiles, ni tener
la mitad de uno y la mitad de otro.
c. Las calidades del estado civil se encuentran fuera del comercio, es decir, que no
dependen de la voluntad de los individuos. No están sujetos a transacción.
d. Es un atributo indisoluble con la personalidad: del estado civil goza toda persona.
La personalidad se adquiere con el nacimiento.
2. Pruebas del estado civil:
a. Institución que da a conocer con certeza y centralidad el Estado Civil de las
personas es EL REGISTRO CIVIL O REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, del cual está a cargo
la REGISTRADURÍA NACIONAL. Y sólo con la autorización de ésta, tienen autoridad
los notarios, los alcaldes, los corregidores de las áreas municipales, los inspectores
de policía y los jefes o gobernadores de cabildos indígenas (al interior del país), y
los funcionarios consulares (en el exterior del país).
b. Prueba del estado civil:
i. Acta
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ii. Folio
iii. Partida que emite el registro civil o registro del estado civil.
c. Hechos y actos que deben inscribirse en el registro civil (art 5 decreto 1260 de
1970) este elenco no es taxativo:
i. El nacimiento
ii. Reconocimientos de hijos naturales
iii. Matrimonio
iv. La nulidad del matrimonio
v. Legitimaciones
vi. Adopciones
vii. Alteraciones de la patria potestad
viii. Emancipaciones
ix. Habilitaciones de edad
x. Capitulaciones matrimoniales
xi. Muerte
xii. Emancipación de un menor de edad
xiii. Interdicción judicial por el motivo que sea.
xiv. Discernimientos de guarda
xv. Divorcio
xvi. Separaciones de cuerpo y bienes
xvii. Cambios de nombre y declaraciones de seudónimos
xviii. Declaraciones de presunción de muerte
d. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de registro? Art 28 del decreto 1260 de 1970: el
proceso de registro se compone de:
i. Recepción del dicho del interesado o testimonio de los declarantes, o si se
trata de una sentencia judicial la que establece el estado civil.
ii. La extensión: por escrito de lo declarado o manifestado por los interesados
o por los testigos si es del caso. O la extensión del contenido de la sentencia.
iii. Otorgamiento: consiste en la aprobación que dan los declarantes al
contenido de lo extendido por escrito, y cuya diligencia termina con la firma
de los interesados.
iv. Autorización: que consiste en la fe que el funcionario público le imprime al
documento estampando en él su firma. Luego de la autorización, se le
entrega copia al interesado, y se archiva una copia en el registro civil. Se
archiva la copia en el registro civil y se anota ese registro en el libro de
índices.
v. Constancia de haberse realizado la inscripción.
e. ¿Qué sucede si es este proceso de registro se comete un error? Ya sea en la
transcripción, en la comprensión o de cualquier tipo. Para proceder a la corrección,
tenemos que verificar si la autorización ya se dio o no.

29
i. Si el funcionario no le ha imprimido aún la fe pública al documento con su
firma, se puede proceder de diferentes maneras a corregir el registro de los
errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la
comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio:
1. Se subraya la palabra, frase o cifra errónea, se encierra entre
paréntesis, salvando la corrección al final del documento. El
funcionario hace la salvedad al final del documento y firma. Y si no
aparece la firma sobre el error, valdrán las letras, las palaras y las
cifras originales.
2. Corrigiendo o modificando las palabras en cuestión. Y haciendo
salvedad al final del documento con la firma del funcionario, pues de
otra forma vale lo que aparezca en el original.
ii. Pero si el registro ya había sido autorizado por el funcionario, y ya le había
impreso la fe pública, la corrección solamente puede producirse gracias a
sentencia judicial en firme. Sin embargo, hay una excepción en el art 4 del
decreto 999 de 1988:
1. Una vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución del folio
correspondiente. En el nuevo se consignarán los datos correctos y en
los dos se colocarán notas de referencia recíproca.
3. Posesión notoria del estado civil: la posesión notoria consiste en la manifestación
exterior de un determinado estado civil. Por ejemplo, la mujer que lleva el apellido del
marido, cuyos hijos llevan el apellido del padre, y ella es presentada por su marido como
su mujer etc. Darse el trato de marido y mujer.
a. ¿Puede probarse el estado civil a través de una presunción? Sí, en algunos casos.
b. ¿Cuáles son los elementos que deben encontrarse que deben sumar para que
podamos decir que hay una posesión notoria del estado civil virtualmente capaz de
acreditar un determinado estado civil? Elementos de la posesión notoria para
acredita un estado civil:
i. Nombre: Que los hijos lleven el apellido del padre.
ii. Trato: que sea de público conocimiento que las personas involucradas se
dispensan el trato propio del estado civil del que se trate.
iii. Fama o publicidad: es de público conocimiento ese estado civil, que los
habitantes del lugar donde se reside den por cierto ese estado civil.
1. Tiempo necesario para que pueda hablarse de posesión notoria: no
pudo haber transcurrido menos de 5 años. Este trato y publicidad de
estado civil tuvo que haber durado por lo menos 5 años.
a. Para que la POSESIÓN NOTORIA del estado civil se reciba como
prueba de dicho estado, deberá haber durado 5 años
continuos por lo menos.

30
b. La posesión notoria debe probarse a través de un conjunto de
testimonios fidedignos que establezcan ese estado civil de un
modo indubitable (más de 2 testimonios).
c. Calidades que pueden probarse a través de la posesión notoria (no es taxativo):
i. El estado civil de matrimonio (casado).
ii. El estado civil de hijo matrimonial.
iii. El estado civil de hijo extramatrimonial.
4. Historia del registro civil:
a. Régimen eclesiástico: el registro del estado civil lo llevaban a cabo los curas
párrocos en los libros parroquiales.
b. Ley 92 de 1938 (rigió desde el 38 al 70): notarios y alcaldes.
c. Decreto 1260 de 1970: ponía a cargo de los alcaldes y de los notarios el registro.
v. Nacionalidad: vinculo jurídico, político que tiene una persona en relación con un Estado, y que
se encuentra regulado en el art 96 CP, reformado por el acto legislativo número 01 de 2002.
1. Son nacionales colombianos:
a. Por nacimiento:
i. Los naturales de Colombia ya sea porque:
1. El padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos
2. Siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere
domiciliado en la república en el momento del nacimiento.
ii. Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra
extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en
una oficina consular de la república.
b. Por adopción:
i. Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización.
ii. Latinoamericanos y del caribe por nacimiento domiciliados en Colombia que
con autorización del Gobierno, pidan ser inscritos como colombianos ante la
municipalidad donde se establecieren.
iii. Miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos.
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La
calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra
nacionalidad.
iv. Los extranjeros que, no lo dice la norma, se encuentren dentro de la
república y que tengan un año de residencia, normalmente. Y antes de dicha
residencia, el extranjero debía tener antes 5 años domiciliado en el país.
vi. Patrimonio: universalidad jurídica conformada por activos y pasivos en cabeza de una
determinada persona.
1. Por lo cual, hacen parte de él:
a. Derechos reales o derechos absolutos: cuyo respeto está en cabeza de todas las
personas. Estos derechos tienen un sujeto pasivo universal.

31
b. Derechos personales: derechos cuyo cumplimiento solo puedo exigir de una
persona en particular, llamado deudor, es decir, aquel que conmigo convino en el
cumplimiento de una obligación. Siempre que se hable de obligaciones, se habla de
derechos personales.
c. Derechos inmateriales (los que se tienen sobre la propiedad intelectual).
d. La posesión como derecho real provisional.
2. Naturaleza jurídica del patrimonio:
a. Teoría clásica: sostiene que el patrimonio es un atributo de la personalidad (no
puede haber patrimonio sin persona). De esto se deriva que:
i. Toda persona por el sólo hecho de existir tiene un patrimonio.
ii. Ninguna persona puede tener más de un patrimonio.
iii. El patrimonio es inseparable de la persona.
b. Teoría moderna: el patrimonio no es un atributo de la personalidad, por lo que
puede pensarse en patrimonios que no sean atribuibles a una persona, como sería
el caso de las fundaciones.
i. Una persona puede tener más de un patrimonio: al recibir una herencia con
el beneficio de inventario.
ii. Dentro del patrimonio pueden existir universalidades jurídicas especiales:
como el peculio, la sociedad conyugal y el patrimonio de familia.
3. Importancia del patrimonio: éste se constituye en prenda general del cumplimiento de
las obs. Todo el patrimonio del deudor queda afecto al cumplimiento de las obs que
asuma, e inclusive los bienes que llegue adquirir después de la adquisición de la deuda.
vii. Derechos de la personalidad o derechos fundamentales:
1. Son los que se tienen sobre la propia persona humana, y por cuya protección debe velar
el Estado, entre los que se encuentran: la vida, la integridad física o corporal, la igualdad,
el honor y la intimidad.
2. Todos estos se caracterizan por ser derechos ABSOLUTOS, derechos cuyo respeto se
puede exigir de cualquiera.
3. Toda persona por el hecho de serlo tiene derechos de la personalidad, y los tienen todas
las personas desde el nacimiento.
4. Estos derechos se encuentran fuera del comercio, son derechos de carácter
extrapatrimoniales. Lo que tiene un valor determinado es la reparación cuando se ha
lesionado alguno de estos derechos.
a. Derecho a la vida (art 11 CP): se consagra la intangibilidad del derecho a la vida. Se
trata del derecho más fundamental de todos, sin el cual, los demás no tendrían
sustrato ni fundamento. Es un derecho absoluto que deben respetar tanto los
particulares como el Estado (no puede aplicar pena de muerte).
b. Derecho a la integridad corporal: se entiende el cuerpo humano como el sustrato
de la personalidad jurídica. Este derecho se manifiesta de distintas maneras:
i. Nadie puede ser coaccionado en su integridad física.

32
ii. Las lesiones contra esa integridad corporal son sancionadas penal y
civilmente (reparación de perjuicios en el campo de la respon. civil).
iii. Nadie puede ser torturado en Colombia.
iv. La persona humana no puede disponer de su propio cuerpo libremente salvo
que se trate de elementos del mismo que tengan la virtud de reproducirse,
como por ejemplo, la sangre, el cabello, el semen, los óvulos, la leche
materna.
1. Surge el problema con los elementos que no tienen la virtud
mencionada, como un órgano. Los órganos se pueden donar, y esto no
se considerará un negocio a título oneroso, no puede generarse
mutilación alguna, no puede haber pérdida de una función y siempre y
cuando se trate de una persona que se considere capaz.
c. Derecho a la libertad: que todo individuo pueda optar o elegir autónomamente un
determinado comportamiento en tanto y en cuanto no lesione la humanidad ni el
orden público. Este derecho se manifiesta así:
i. Libertad de movimiento
ii. De trabajo
iii. De empresa
iv. De conciencia y de cultos
v. De pensamiento y expresión
vi. De reunión y de asociación
vii. Libertad política
viii. Libre desarrollo de la personalidad.
d. Derecho a la igualdad (Art 13 CP): Implica los mismos derechos, libertades y
oportunidades para todas las personas sin ninguna discriminación. A través de la
jurisprudencia se han removido algunas de las causas de la desigualdad:
i. Jurisprudencia tendiente a remover las desigualdades en función del sexo:
1. Ley 28 de 1932 que suprimió la incapacidad civil de la que adolecían
las mujeres en Colombia.
2. Reforma constitucional de 1957 que le concedió derechos políticos a
la mujer colombiana, en igualdad de condiciones con los varones.
3. Decreto 2820 de 1974: elimina en general las diferencias restantes y
particularmente establece que la mujer puede ser jefe de familia y
puede ejercer la potestad parental o patria potestad.
4. Art 43 CP: consagra finalmente la igualdad de derechos y
oportunidades entre el hombre y la mujer, y la prohibición de
cualquier tipo de discriminación en razón del sexo.
ii. Jurisprudencia tendiente a remover las desigualdades en función de la
orientación sexual:

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1. Sentencia de constitucionalidad 075 del 7 de feb de 2007: se
extienden los efectos patrimoniales propios de la unión marital de
hecho a la unión de personas del mismo sexo.
2. Sentencia de constitucionalidad 811 del 3 de octubre de 2007: señala
que las parejas conformadas por personas del mismo sexo tienen
derecho a la salud en las mismas condiciones que las parejas
heterosexuales.
3. Sentencia de constitucionalidad 336 del 16 de abril de 2008: se señala
que las parejas homosexuales tienen derecho a la pensión en las
mismas condiciones que las parejas heterosexuales.
4. Sentencia 798 del 20 de agosto de 2008: se considera delito penal la
inasistencia alimentaria, el cual aplica también para parejas
homosexuales.
5. Sentencia de constitucionalidad 029 del 28 de enero de 2009: les
confiere a las parejas homosexuales una serie de derechos como son:
a. El derecho a constituir patrimonio familiar.
b. El derecho de pedir alimentos
c. Derecho de acceder a los subsidios estatales de vivienda.
d. El derecho de las parejas homosexuales a la verdad, justicia y
reparación.
6. Sentencia de constitucionalidad 577 de 2011: desde el 24 de julio de
2013 empezó a verificarse automáticamente el matrimonio igualitario.
7. En sentencia de unificación 617 de 2014, sala plena, la CC advierte que
es posible la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales,
siempre y cuando uno de los que conforma la pareja homosexual sea
el padre o la madre biológic@ del menor.(cambio)
8. EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
COLOMBIA APRUEBA LA ADOPCIÓN IGUALITARIA
e. Derecho a la honra: estimación con la que cada persona debe contar dentro del
colectivo social en virtud de su dignidad humana.
i. En caso de violación se incurre tanto en sanciones de carácter penal como
en responsabilidad civil.
f. Derecho a la intimidad o vida privada: facultad de toda persona de llevar a cabo su
vida con el menor grado de injerencia de los demás. Este derecho no solamente
abarca la intimidad personal, sino también la intimidad familiar, además de la
inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio y también el habeas data
(derecho que tiene toda persona, a que se corrijan, se rectifiquen y se actualice
todo lo atinente a sus datos personales).
3. PERSONA JURÍDICA:
a. Pueden ser de tres tipos:

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i. Persona jurídica de derecho público: emanan del Estado, son aquellas creadas o reconocidas
por las leyes, que cumplen una función pública y en ocasiones desarrollan actividades
comerciales e industriales, pero con patrimonio estatal. Se encuentran sometidas a la
fiscalización del Estado
ii. Persona jurídica de derecho privado: se crean por voluntad de los particulares y con fondos
particulares
iii. Personas jurídicas mixtas: tienen por una parte aporte de capital tanto estatal como particular.
Y son controladas tanto por órganos estatales como particulares.
b. Las personas jurídico de derecho privado pueden ser:
i. Corporaciones: agrupación de personas naturales que se reúnen o que persiguen la
consecución de un fin común. Ellas son fundadas por particulares, y la modificación de su
objeto, su funcionamiento y su propia muerte o disolución depende de la voluntad de esos
particulares. Estas se dividen en dos:
1. Las sociedades: pueden ser tanto de carácter civil como de carácter mercantil. Y ellas
persiguen fines de lucro.
2. Las asociaciones: son aquellas que buscan un fin común, pero no persiguen fines de
lucro, sino que persiguen de manera esencial fines de carácter ideal. No se busca en
ellas, repartir utilidades entre los miembros o socios.
ii. Fundaciones: son la afectación de un patrimonio determinado por su fundador, que persigue
un fin de utilidad pública o social. Su esencia consiste en un patrimonio afectado a un fin, lo que
quiere decir que la fundación funciona con independencia de cualquier grupo de personas
físicas (contraste con las corporaciones), en el sentido de que las personas encargadas de su
admin o de su dirección no son siempre las que la crearon. En este sentido, la fundación es
independiente de cualquier persona o grupo de personas.
c. Las personas jurídicas sí tienen derechos de la personalidad: el único derecho que no se les aplica
es el derecho al estado civil de las personas.
i. Derechos fundamentales: hay discusión y se advierte que éstas sí cuentan con ciertos derechos
fundamentales, y que se trataría de aquellos derechos que no requieren ni de cuerpo ni de
alma. Tienen derechos a la honra y al buen nombre.
1. Derecho al nombre: toda persona jurídica de derecho privado tiene una denominación,
es decir, un nombre o una razón o firma social.
ii. Domicilio: toda persona jurídica debe tener un domicilio, el cual debe encontrarse consignado o
indicado en sus estatutos. Y a falta de dicha consignación, se tendrá por tal el lugar en donde
dicha persona jurídica tiene el asiento principal de su actividad social.
iii. Capacidad: desde que nace a la vida del derecho la persona jurídica adquiere capacidad. Se está
hablando aquí de la capacidad de goce, es decir, de la capacidad de ser titular de derechos y de
obs. Lo anterior es diferente de la capacidad de obrar o de ejercicio, en la medida en que ésta
sólo se exterioriza por conducto de sus órganos. Se deben tener conformados los órganos de la
persona jurídica para que por conducto de esos órganos pueda manifestarse la capacidad de
ejercicio o de obrar de la persona.
iv. Patrimonio: el patrimonio social no puede confundirse con el patrimonio de los socios.
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v. Nacionalidad: sí tiene nacionalidad, y esto tiene importancia para resolver los conflictos de la
ley en el espacio. La PJ se rige por aquel OJ donde tenga la nacionalidad.
vi. Causales generales de extinción de las personas jurídicas:
1. Acuerdo colectivo de disolución: las cosas en derecho se deshacen como se hicieron.
Entonces, si la sociedad se crea por los particulares, ello también tiene que poder
extinguirse por el acuerdo colectivo de esos particulares.
2. Vencimiento del término previstos en los estatutos.
3. Imposibilidad de seguir realizando el objeto social previsto en los estatutos.
4. Muerte o renuncia o retiro de los socios o miembros: causales generales de disolución
a. Sociedad: se extingue si muere alguno de los socios, en el caso de que éstos no
hubieran previsto que dicha sociedad continuase con el resto de los socios o con
sus herederos.
b. Fundación: ni la muerte del fundador, ni de ninguna otra persona va a causar la
extinción, a menos que con ello se imposibilite el logro del fin que persigue la
respectiva fundación.
5. Las que se encuentren previstas dentro de los estatutos.
6. Se disuelve una sociedad por decisión de autoridad competente.

PROCESAL (Henry Sanabria)

1. El derecho procesal:
a. Definición del derecho procesal: rama del derecho que se encarga de definir quiénes son los
encargados de darle solución a las controversias jurídicas y cuál es el mecanismo que se utiliza para
llegar a la solución.
i. El derecho penal es heterocomposición, y tiene rezagos de autotutela (fuerza) y
autocomposición.
b. Características del derecho procesal.
i. Instrumental: el derecho procesal tiene como objetivo primordial garantizar la efectividad del
derecho sustancial. Es decir, es un instrumento para asegurar la efectividad de los derechos.
ii. Es un derecho formal: está lleno de formalidades, existen términos y distintos mecanismos para
garantizar la efectividad del derecho sustancial. Sin embargo, no se pueden exigir formas
innecesarias.
iii. El derecho procesal pertenece al derecho público: el Estado tiene un interés en que las
controversias jurídicas se solucionen de manera pronta y adecuada.
c. Fuentes del derecho procesal:
i. Ley procesal: constitución, tratados internacionales y las leyes propiamente dichas.

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1. Características de la ley procesal: es de orden público y de obligatorio cumplimiento (es
imperativa). Lo que significa que las normas procesales no pueden ser derogadas o
modificadas por los particulares, a menos que la propia ley expresamente lo autorice. Sin
embargo, hay disposiciones que le permiten a las partes modificar disposiciones de
carácter procesal, por ejemplo:
a. Art. 278 CGP Clases de providencias, se advierte que el juez debe dictar sentencia
anticipada cuando: 1) las partes de común acuerdo lo soliciten,2) Cuando no
hubiere pruebas por practicar; 3) cuando esté probada la cosa juzgada, la
transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en
la causa.
i. Sentencia anticipada: se permite a las partes, obrando de común acuerdo,
solicitar al juez que dicte sentencia anticipada en cualquier etapa del
proceso, con lo cual se dejan de tramitar algunas etapas. El juez puede
negarse a esto, ya que no es un simple espectador.
b. Art 161 CGP: Suspensión del proceso de común acuerdo.
2. Vigencia de la ley procesal:
a. Vigencia en el tiempo: ¿Cuándo se aplica la ley procesal?
i. La ley procesal es de aplicación inmediata: una vez entra en vigencia la LP,
ésta debe aplicarse a todos los procesos que están en curso o trámite por
regla general.
ii. La ley procesal no es retroactiva: la LP no se le puede aplicar a procesos
terminados, ni a actuaciones procesales que ya se hubiesen consumado.
iii. Es excepcionalmente ultractiva: la Ultractividad es la ley que tiene efectos
después de haber sido derogada. Son aquellas actuaciones que no habían
terminado de materializarse, que no se habían consumado, cuando se
produce el cambio de legislación, y siguen rigiéndose por la ley que estaba
vigente al momento en que empezaron a materializarse. Ejemplos:
1. Recursos
2. Práctica de pruebas decretadas
3. Audiencias
4. Diligencias iniciadas
5. Términos que estén corriendo
6. Incidentes en curso
7. Notificaciones en trámite
iv. La competencia radicada en un proceso no se modifica por el cambio de
legislación: a menos de que el cambio consista en eliminar la categoría del
juez que estaba conociendo el proceso. La competencia es inmune a los
cambios de legislación, la nueva ley se aplicará a todo menos a la
competencia. Pero como excepción, si la ley dice que ya no existirán los
jueces civiles del circuito, entonces, ahora sí la eliminación tiene efectos
inmediatos.
37
v. En ocasiones, el legislador ha optado porque la ley procesal empiece a
aplicarse solamente a los procesos que se promueven con posterioridad a su
entrada en vigencia. De tal suerte que, la ley procesal anterior seguirá
aplicándose a los procesos que ya se habían promovido. Es decir, respecto
de la ley procesal anterior, se aplicará una Ultractividad absoluta hasta que
se termine el proceso.
vi. Entrada en vigencia del CGP LEY 1564 DE 2012: Estableció un sistema
particular para entrar en vigencia:
1. 1er grupo de normas: no tienen nada que ver con oralidad,
empezaron a regir el 12 de julio de 2012.
2. Otro grupo que tampoco tiene nada que ver con oralidad: empezó a
regir el 1 de octubre de 2012.
3. El resto de las normas empezaron a regir el 1 de enero de 2014. De tal
suerte que el 1 de enero de 2017 por mandato de la ley, el CGP va a
estar vigente en todo el país.
b. Vigencia en el espacio: ¿En dónde se aplica la ley procesal?
i. Regla general: la ley procesal civil se aplica en todo el territorio colombiano,
no puede extenderse más allá de las fronteras del territorio colombiano.
Tampoco podrá en el territorio colombino aplicarse ley procesal extranjera.
ii. EL CGP establece una serie de mecanismos que permiten que:
1. En Colombia puedan ejecutarse sentencias proferidas en el extranjero:
a. Mecanismo: Execuatur (art 605 CGP): el cual se surte ante la
sala de casación civil. Y para que se pueda aplicar requiere que
haya reciprocidad entre países.
2. Los jueces colombianos puedan ordenar la práctica de pruebas y
diligencias en el extranjero (art 41 CGP): comisión en el extranjero:
cuando la diligencia haya de practicarse en territorio extranjero, el
juez, según la naturaleza de la actuación, su urgencia y los TI podrá:
a. Enviar Carta rogatoria por conducto del ministerio de
relaciones exteriores: para que éste a su vez le diga a la
autoridad judicial del país extranjero que practique la
respectiva actuación. Cuando la diligencia la practique el juez
extranjero, se aplica el derecho procesal de su país.
b. Exhorto: Comisionar al Cónsul o agente diplomático de
Colombia en ese país para que éste practique la prueba, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El cónsul
colombiano aplicará el DP Colombiano.
c. Vigencia en relación con las personas: ¿A quién se le aplica la ley procesal? Art 4 CP:
tanto los nacionales como los extranjeros tienen la ob de acatar las normas que
rigen en Colombia.
i. Agentes Diplomáticos:
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1. Ley 6 de 1972 que aprobó a Convención de Viena de 1961: art 31: los
agentes diplomáticos de países extranjeros en Colombia, gozan de
inmunidad de carácter penal, civil y administrativa.es decir, los jueces
colombianos no pueden adelantar procesos judiciales en contra de
agentes diplomáticos. Y en virtud de la reciprocidad, los agentes
diplomáticos colombianos no pueden ser jugados en el extranjero.
Hay tres excepciones (los agentes diplomáticos sí podrían ser
juzgados civilmente por jueces colombianos, y el proceso lo conoce
en única instancia la Sala de Casación Civil de la CSJ):
a. Para procesos judiciales que versen sobre derechos reales,
sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia: a menos de
que el AD posea dicho inmueble para cumplir los fines de su
misión diplomática, caso en el cual gozará de inmunidad.
b. Procesos que versen sobre derechos sucesorales: y el AD sea
heredero, legatario o ejecutor testamentario.
c. Procesos sobre responsabilidad civil por actividades
comerciales o profesionales adelantas por el AD fuera de la
misión.
2. El AD no está obligado a testificar en procesos en Colombia.
3. La inmunidad diplomática aplica para todos los cargos diplomáticos
acreditados en el país, y para los parientes del AD.
4. La inmunidad no exime al AD a responder ante los jueces de su país.
ii. Inmunidad jurisdiccional de los Estados: Colombia aún no ha adherido la
convención internacional sobre inmunidad jurisdiccional de los Estados. Y la
convención establece que un Estado goza de inmunidad jurisdiccional en los
demás Estados. Dicha Convención establece unas excepciones:
1. No opera la inmunidad jurisdiccional cuando el Estado adelanta
actuaciones denominadas “iure gestionis” (actividades comerciales,
laborales o civiles por fuera de su gestión diplomática). Es decir,
cuando el Estado realiza dichas actividades, pierde la inmunidad
jurisdiccional podría ser demandado en el país extranjero.
2. Pero como Colombia no se ha adherido a esa convención, hoy en día
no podría demandarse a un estado extranjero.
d. Interpretación de la ley procesal: le son aplicables todos los criterios interpretativos
de la ley sustancial.
i. Pero la ley procesal tiene un método especial que está previsto en el art 11
CGP: Que es el criterio especial para la ley procesal, que consiste en que al
interpretar la ley procesal, el interprete debe tener en cuenta que el objeto
de las normas procesales es la efectividad del derecho sustancial.
1. Nunca será admisible una interpretación que le dé prevalencia a las
formas, o al ritualismo.
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ii. De acuerdo con el art 11 CGP se pueden llenar los vacíos de la ley procesal,
así:
1. Acudiendo a los principios generales del derecho procesal
2. Garantizando un derecho fundamental: el debido proceso
3. Analogía.
ii. Los principios generales del derecho procesal: estos son fuente porque a partir de ellos se
estructuró el CGP. Dichos principios nos sirven para entender mejor la ley. Por último, la
doctrina hace una distinción entre principios y reglas técnicas:
1. El principio debe ser absoluto y no puede admitir ningún tipo de excepción, y las reglas
técnicas son parámetros de conducta que el legislador acoge no de manera general sino
de manera relativa, y por ello, admiten excepciones. Los principios son:
a. Principio de preclusión o principio de eventualidad: los términos y oportunidades
en el proceso deben ser respetados, son de obligatorio cumplimiento. Con ello se
garantiza la rapidez de la admin de justicia y que el proceso se va a llevar de
manera ordenada, lo cual, contribuye a la seguridad jurídica. El art 2 CGP habla de
una duración razonable para los procesos, y que los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. El
principio de preclusión le aplica las partes y a los jueces, pues ellos deben velar por
la rápida solución de los procesos (Art 42 num 1).
i. Partes: hay muchas normas que establecen que ciertos actos procesales
deben ser desarrollados por las partes dentro de un término específico. Y la
consecuencia de no realizarlos en ese término es que se PIERDE EL DERECHO
a realizarlos con posterioridad.
ii. Jueces: el CGP establece por regla general que los procesos civiles tendrán
una duración máxima de 1 año en 1era instancia (año que se cuenta a partir
de la notificación al ddo del auto que admite la dda). Y en 2da instancia
tienen que durar 6 meses, contados a partir del momento en el que juez de
2da instancia recibe el proceso. Todo el proceso dura 18 meses. (Términos
para los procesos civiles y de familia)
1. Los jueces pueden prorrogar (antes del vencimiento del término) por
una sola vez y hasta por 6 meses el término de duración del proceso,
siempre y cuando lo justifiquen.
2. Cuando se vence un término sin sentencia: el juez pierde competencia
para seguir conociendo el proceso, y se le remite el proceso al juez
que le sigue en turno, quien debe dictar sentencia en máximo 6
meses.
a. Toda actuación que se adelante vencido el término, será una
actuación nula de pleno derecho.
b. Principio de economía procesal: eficiencia: los procesos deben ser eficientes, es
decir, se tiene que lograr el mayor número de resultados con el menor esfuerzo o

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desgaste económico o administrativo. No se deben adelantar actuaciones
innecesarias. Ejemplos de economía procesal:
i. Sentencia anticipada en el proceso civil: art 278 CGP: el juez se abstiene de
pasar por todas las etapas procesales, y dicta sentencia en los ss casos:
1. Por solicitud de las partes: de común acuerdo.
2. Cuando no hay más pruebas por practicar: ya con los elementos de
juicio que tiene, puede dictar sentencia.
3. Cuando se encuentre probada: (las 5 conducen a negar las
pretensiones del dte):
a. Cosa juzgada
b. Transacción
c. Caducidad
d. Prescripción extintiva
e. Carencia de legitimación en la causa.
ii. Acumulación de pretensiones (Art 88 CGP): Se promueve una sola dda, un
solo proceso, en el cual se acumulan las pretensiones de diferentes dtes.
iii. Acumulación de procesos (148 CGP): Cada uno de los dtes promueve su
proceso de manera independiente, y por petición de alguna de las partes, o
por solicitud del juez, los tres procesos se acumulan en uno de ellos.
iv. Acumulación de ddas (148 CGP): una parte decide concurrir a un proceso ya
iniciado y formular en ese proceso su dda en contra del mismo ddo para que
se tramiten y resuelvan en un solo proceso. debe haber conexidad siempre
para cualquiera de estas tres figuras.
c. Principio de publicidad: los procesos civiles no pueden adelantarse sin garantizarle
a las partes el pleno conocimiento de las actuaciones que se adelantan en el
proceso y de las decisiones que adopta el juez. Al ser esta la única manera a través
de la cual, las partes pueden ejercer su derecho de defensa.
i. Derecho de las partes a conocer plenamente las actuaciones del proceso.
ejemplos:
1. Las notificaciones (289 CGP): son el medio de publicidad de las
providencias del juez. Ninguna providencia producirá efectos antes de
haberse notificado.
2. Quiénes pueden tener acceso a los expedientes de los procesos civiles
(123 CGP):
a. Partes, sus apoderados y dependientes autorizados.
b. Abogados inscritos que no tenga la calidad de apoderado de las
partes: puede hacerlo una vez se haya notificado a la parte dte.
c. Auxiliares de la justicia.
d. Funcionarios públicos debido a su cargo.
e. Personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de
investigación científica.
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f. Directores o miembros del Consultorio Jurídico.
ii. Excepciones:
1. Hay actuaciones que primero se materializan y luego son publicitadas
como: Medidas cautelares: embargo (se garantiza el principio de
publicidad a posteriori).
2. Frente a terceros se aplica la reserva: para las partes siempre es
público, pero para los terceros se aplica la reserva. Por ejemplo:
algunos procesos de flia.
d. Principio de igualdad procesal: por CP las personas son iguales ante la ley. Ésta
significa que quienes intervienen en un proceso deben gozar de las mismas
oportunidades de intervención en ese trámite. El juez debe garantizar un equilibrio
entre las oportunidades de defensa.
i. Excepción: La ley procesal sí impide a una parte intervenir ampliamente en
el proceso porque ha incumplido con cargas procesales. Caso en el cual no
hay un trato desigual.
ii. Ejemplos de este principio:
1. Art 107 CGP: Qué se puede hacer en una audiencia, las intervenciones
que no pueden exceder los 20 mins.
2. Art 338 inc 2 CGP: Si una parte recurre a la casación, a la otra parte se
le concede la posibilidad de acudir a la casación para garantizar el
principio de igualdad. La condición para ello es que la parte que tiene
interés interponga el recurso.
3. Art 42 CGP num 2: es una orden del legislador al juez para que haga
efectiva la igualdad.
e. Principio de lealtad procesal: quienes intervienen en un proceso deben actuar de
buena fe, las partes deben actuar con corrección, colaborándole a la admin de
justicia.
i. Las partes deben obrar sin temeridad (no alegar cosas que se sabe que no
son ciertas).
ii. Abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias o diligencias.
iii. Abstenerse de usar expresiones injuriosas.
iv. Art 42 CGP: le otorga al juez la función de sancionar o denunciar los actos
contrarios a la lealtad, y toda tentativa de fraude procesal.
v. Art 43 CGP: el juez debe rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente
improcedente o que implique una dilación manifiesta.
2. Reglas técnicas:
a. Oralidad: art 3 CGP: Los procesos civiles se adelantan en forma oral y en audiencias.
La regla general es que el trámite de los procesos debe hacerse de forma oral y por
audiencias. Pero en el CGP la oralidad no es absoluta, ya que la ley autoriza que
algunas actuaciones se los procesos se adelanten por escrito.
i. Estructura de algunos procesos civiles:
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1. Primera Etapa (fase introductoria o fase expositiva): netamente
escrita: etapa de la dda y la contestación.
2. Audiencia Inicial: en donde se preparan las pruebas.
3. Audiencia de instrucción y juzgamiento: acá se practican las pruebas,
se escucha a las partes en sus alegatos de conclusión, y el juez dicta
sentencia.
4. Segunda instancia: audiencia de juzgamiento. Y los recursos
extraordinarios son netamente escritos.
ii. Normas a favor de la oralidad:
1. Art 107 num 4 CGP: Grabación: la actuación adelantada en una
audiencia se grabará en medios de audio.
2. Num 6 prohibiciones: las intervenciones orales no podrán ser
sustituidas por escritos.
b. Regla de inmediación: entre el juez y el proceso debe existir una relación directa. El
juez debe tramitar personalmente los procesos.
i. Sin embargo, hay casos en donde se permite que el juez delegue en otros
jueces o funcionarios ciertas actuaciones del proceso. la mediación y la
inmediación no son reglas absolutas.
1. Comisión Art 37 CGP: cuando
a. El juez tiene que adelantar una actuación en un proceso en un
lugar donde NO es competente.
b. Solo se puede comisionar para: practicar pruebas y otras
diligencias (entrega y secuestro).
ii. La regla general es la inmediación así lo señala el art 6 CGP. La regla de las
audiencias es que éstas deben ser presididas por el juez, y si éste se ausenta
o se va, las actuaciones son afectadas de nulidad.
c. Regla de la doble instancia (Art 31 CP): los procesos deben tener dos instancias a
menos que la ley autorice la existencia de procesos de única instancia.
i. La ley establece proceso de única instancia atendiendo dos criterios:
1. Cuantía: procesos de mínima cuantía.
2. Por la naturaleza del asunto: procesos de alimentos, sin importar la
cuantía.
d. Regla técnica dispositiva e inquisitiva:
i. Existen dos sistemas procesales:
1. Sistema procesal dispositivo: las partes tienen el control y l manejo de
las actuaciones procesales. El juez es un simple espectador, y sólo
interviene para resolver la controversia dictando su sentencia.
2. Sistema procesal inquisitivo: el juez interviene activamente en el
proceso. el juez interviene, actúa y adelanta por sí mismo las
actuaciones.
ii. Nuestro sistema procesal es MIXTO:
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1. Inicio de los procesos: fundamentalmente dispositivo: en el CGP, la
regla general es que los procesos se inician mediante dda. Salvo los
procesos de interdicción o inhabilidad por demencia que puede ser
promovido por el juez (Art 586 # 2 CGP)
2. Iniciativa probatoria: mixto: La regla general es que el juez decreta y
practica las pruebas que oportunamente le hayan solicitado o
aportado las partes. Sin embargo, el CGP (169 -170) le dice a los jueces
civiles que tienen el deber de practicar pruebas de oficio para llegar a
la verdad.
3. Impulso del proceso: mixto: el juez tiene el deber de impulsar los
procesos e impedir su paralización. Pero también se consagró en el art
317 CGP el desistimiento tácito, figura que permite la terminación
anticipada del proceso cuando las partes o alguna de ellas lo han
abandonado, cuando han dejado de actuar en el proceso.
4. Congruencia de la sentencia: los jueces en sus sentencias no pueden
reconocer más de lo pedido o algo distinto a lo pedido. La regla
general es que entre la sentencia y lo que han pedido las pastes, debe
haber consonancia, simetría.
a. Actualmente, se permite reconocer MENOS de lo pedido,
cuando sólo se ha probado algo de lo pedido. Pero el juez no
va a reconocer más.
b. En derecho de familia y el juez de tutela: sí se puede reconocer
aspectos que no han sido solicitados, con el fin de proteger los
derechos de los niños y los adolescentes.
iii. Jurisprudencia: no es fuente de derecho procesal porque principalmente la fuente por
excelencia del derecho procesal es la ley.
1. La jurisprudencia le sirve al juez para entender, orientar y como criterio para aplicar la ley
procesal.
2. La jurisprudencia es un criterio auxiliar del juez.
iv. Doctrina: no es fuente de derecho procesal. La doctrina le sirve al juez para interpretar la ley.
v. Costumbre: no es fuente de derecho procesal bajo ninguna circunstancia.
2. Jurisdicción:
a. Definición: función a cargo del Estado en virtud de la cual se le da solución a las controversias
jurídicas.
b. Características:
i. La jurisdicción es una función a cargo del Estado: el Estado no puede decidir si administrar
justicia o no, es una función inherente a la organización estatal.
ii. La jurisdicción es única: el Estado tienen una sola jurisdicción que es la que le permite cumplir
la función pública de administrar justicia. Sin embargo, la jurisdicción tiene varias
especialidades, gracias a las cuales se distribuye el trabajo, que es lo que se denomina
COMPETENCIA.
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iii. Autonomía e independencia de la función jurisdiccional: (art 5 de la ley estatutaria de la admin
de Justicia 270 de 1996): la admin de justicia debe ejercerse con independencia y autonomía
frente a las otras ramas del poder público. Los jueces únicamente están sometidos a lo previsto
en la CP y la ley.
iv. La función jurisdiccional se ejerce de manera permanente: el Estado nunca se desprende de la
función pública de admin justicia.
v. La función jurisdiccional es gratuita: es un servicio público, cuyos costos los asume el Estado, sin
perjuicio de las costas procesales (gastos que se generan en la tramitación del proceso que
paga el que pierde) y el arancel judicial (tributo cuya destinación es la modernización de la
administración de justicia) - el arancel se lo cobran al que gana y lo paga al final.
vi. La función jurisdiccional se debe ejercer con celeridad: los términos procesales deben ser
cumplidos por el juez y por las partes para que la jurisdicción sea cumplida.
c. ¿Quién ejerce en Colombia la jurisdicción? Art 116 de la CP:
i. Los jueces de la república: el Estado ejerce la función jurisdiccional a través de los jueces. Pero
la rama judicial no tiene el monopolio de la función jurisdiccional, pues no es la única que
admin justicia.
1. Los jueces pueden ser:
a. Unitarios: los jueces municipales y los jueces del circuito.
b. Colegiados: tribunales superiores (CSJ).
2. Los jueces tienen amplios poderes como:
a. El poder de impulso procesal: salvo algunas actuaciones que se reservan a las
partes, los jueces pueden impulsar los procesos hasta su terminación.
b. El poder de instrucción: los jueces pueden decretar pruebas de oficio cuando lo
consideren necesario.
c. El poder de corrección: los jueces civiles tienen amplios poderes para corregir y
sancionar a quienes actúan en los procesos con temeridad o con mala fe.
d. Poder de decisión: para dictar sentencias ajustadas a derecho:
i. El juez debe evitar sentencias inhibitorias: en las cuales el juez se abstenía
de resolver de fondo, y no fallaba.
ii. Los jueces tienen amplias facultades para interpretar las ddas: respetando el
derecho de defensa, y el debido proceso.
iii. Los jueces deben decidir así no exista una norma exactamente aplicable al
caso: debe aplicar analogía, principios generales del derecho y acudir a las
demás fuentes. El juez debe resolver de fondo.
ii. La rama ejecutiva:
1. Autoridades administrativas que admin justicia bajo dos condiciones y a prevención con
los jueces:
a. Que la ley les asigne esa facultad específica.
b. No pueden juzgar delitos.
2. Es el usuario quien decide si acude ante los jueces o ante la autoridad administrativa.
3. Ejemplo: super de industria y comercio actúa en algunos casos como juez.
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iii. Rama legislativa: el Congreso tiene función jurisdiccional: mediante la investigación y acusación
de altos funcionarios del Estado (presidente, procurador, vicepresidente, magistrados de las
altas cortes, fiscal, contralor, etc)-en la comisión de acusaciones-.
iv. Los particulares cumplen la función jurisdiccional: lo pueden hacer en una de tres condiciones:
1. Como árbitros: ejercen la admin de justicia de manera transitoria y excepcional.
a. Transitoria: una vez dictan la sentencia o laudo arbitral dejan de cumplir su función
de admin justicia.
b. Excepcional: sólo la ejercen cuando las partes han acordado que esa controversia
no sea resuelta por jueces ordinarios. Las partes deben celebrar un negocio jurídico
que se llama pacto arbitral (clausula compromisoria), y quienes pagan los
honorarios de los árbitros son las partes en proporciones iguales, y luego quien
pierde debe reembolsarle a la otra parte.
2. En su condición de conciliadores:
a. La conciliación: es un método alternativo de solución de controversias, en virtud
del cual las partes directamente llegan a la solución del litigio, bajo la
intermediación de un conciliador. Este conciliador no soluciona la controversia, sólo
asesora a las partes.
b. El conciliador admin justicia porque le imparte aprobación al acuerdo de
conciliación, una vez las partes llegan al acuerdo. Y una vez sucede dicha
aprobación, el acuerdo de conciliación queda dotado de 2 características:
i. Hace tránsito a cosa juzgada: la controversia no puede volverse a plantear.
ii. El acuerdo presta mérito ejecutivo: en caso de incumplimiento, se puede
acudir a la admin de justicia para lograr su cumplimiento coercitivo.
3. Como jurados en los procesos penales: no está funcionando.

3. El derecho de ACCIÓN:
a. Definición: derecho subjetivo en cabeza de toda persona que le permite poner en marcha el aparato
jurisdiccional para la solución de las controversias jurídicas es el derecho en virtud del cual, las
personas le solicitan al Estado que cumpla la función jurisdiccional.
b. Características:
i. Es un derecho subjetivo en cabeza de toda persona: en todo momento y en todo lugar.
ii. Es autónomo e independiente respecto del derecho sustancial: tienen derecho de acción tanto
quienes están amparados por el derecho sustancial como quienes no. El derecho de acción da
derecho a una sentencia, pero no necesariamente a una sentencia favorable.
iii. El derecho de acción es único: en principio no admite divisiones. Es una equivocación que se
clasifique la acción, y que se hable de acción penal, civil, laboral etc, cuando lo cierto es que es
el mismo derecho de acción. La acción entonces es una sola, y lo que varía es la pretensión.
iv. El derecho de acción no solamente garantiza acceder a la admin de justicia, sino que también
garantiza que las decisiones que adopte la admin de justicia se cumplan efectiva y
oportunamente. El derecho de acción es un derecho de tutela judicial efectiva. Busca obtener
una decisión que se pueda cumplir.
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c. El aparato jurisdiccional se pone en marcha por petición de los asociados (derecho de acción), o de
oficio, porque hay un interés público que así lo amerite.
d. ¿Cómo se materializa ese derecho de acción? A través de las PRETENSIONES. La pretensión es el
reclamo particular, individual y concreto que formula el dte en virtud del derecho de acción. La
pretensión es lo que le permite saber al juez qué es lo que está solicitando el dte. Clasificaciones de
las pretensiones:
i. Tiene que ver con el área del derecho que involucra la pretensión:
1. Pretensión civil.
2. Pretensión penal.
3. Pretensión laboral.
4. Pretensión comercial.
5. Pretensión contenciosa admin etc.
ii. Tiene que ver con los derechos que son objeto del reclamo:
1. Real: cuando el objeto de la pretensión es un derecho real.
2. Personal: versa sobre un derecho personal.
3. Mixta: ambos derechos personales y derechos reales.
iii. Tiene que ver con la naturaleza de la pretensión:
1. Pretensiones de conocimiento: el juez tiene conocimiento de ésta:
a. Pretensión declarativa: persigue que el juez le ponga fin a una situación de
incertidumbre sobre la existencia o no del derecho reclamado. El juez le pone fin a
la situación de incertidumbre con su sentencia. El juez acá no está modificando
ninguna situación, el juez no crea ni extingue derecho. Ejemplos:
i. Proceso de investigación de la paternidad
ii. Declaración de pertenencia
b. Pretensión constitutiva: el juez al acoger esta pretensión crea, extingue o modifica
una relación jurídica preexistente. A partir de la sentencia se produce una
alteración necesariamente frente a la situación anterior.
i. Pretensión de divorcio: la situación jurídica del matrimonio se extingue.
c. Pretensión de condena: se busca que el juez le imponga al ddo una obligación.
Normalmente la pretensión de condena viene precedida de una pretensión
declarativa o de una pretensión constitutiva.
2. Pretensión Ejecutiva: el dte concurre al proceso con un derecho reconocido, para que se
obligue al ddo a cumplir coercitivamente con una prestación de dar, hacer, o no hacer. El
dte tiene un título ejecutivo.
3. Pretensión liquidatoria: busca ponerle fin a una relación jurídica de comunidad de
bienes, es decir, a un patrimonio que pertenece a varias personas en común y
proindiviso. Ej: sucesión y liquidación de la sociedad conyugal.
4. Pretensión cautelar: en virtud de la cual se le solicita al juez la adopción o decreto de una
medida cautelar.
a. Una medida cautelar es un acto procesal que tiene como propósito cumplir con
alguno de los ss objetivos:
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i. Garantizar el cumplimiento de una futura sentencia (en civil, el embargo y
secuestro, y en penal, la aprehensión preventiva).
ii. Anticipar los efectos de una futura sentencia.
iii. Otorgar protección anticipada y provisional al dte.
b. El CGP permite formular la pretensión cautelar autónoma, sin otras pretensiones,
pero una vez decretada la medida, se concede un plazo al solicitante para que inicie
el respectivo proceso, si éste no lo hace dentro de ese plazo, la medida cautelar se
levanta.
c. Para decretar una medida cautelar, el juez analiza 2 requisitos:
i. Apariencia de buen derecho (fomus bonus iuris o aroma de buen derecho):
que cuando el juez lea la dda y la petición de medida cautelar, éste
encuentre que el dte está alegando un derecho que parece verosímil,
racional. Este no es un prejuzgamiento prohibido en la ley porque en el
curso del proceso el juez puede convencerse de lo contrario.
1. Quien pide una medida cautelar está ob a pagar los perjuicios que se
hayan causado con esa medida si se pierde.
ii. Peligro que genera la demora en el proceso (periculum in mora): al juez hay
que demostrarle que, si no se decreta la medida cautelar, se puede generar
un peligro porque la situación jurídica puede variar, los bienes pueden
desaparecer o transformarse. Se debe demostrar que, sin la medida, se
genera un perjuicio al solicitante.
d. Clases de las medidas cautelares:
i. Primera clasificación:
1. Medidas cautelares reales: cuando versan sobre bienes.
2. Medidas cautelares personales: cuando versan sobre personas. En
derecho de familia hay una sola que es la residencia separada de los
cónyuges.
ii. Segunda clasificación:
1. Medidas cautelares nominadas: es la que tiene nombre, porque el OJ
identifica y diseña plenamente. El OJ establece el contenido y alcance
de esa medida.
2. Medidas cautelares innominadas: su contenido, alcance y duración la
diseña el juez. No hay un listado cerrado de estas medidas.
iv. Elementos de la pretensión:
1. Sujetos:
a. Activo: dte
b. Pasivo: ddo
2. Objeto:
a. Objeto material: bien sobre el que recae directa o indirectamente la pretensión.
b. Objeto jurídico: es el derecho.
3. Causa:
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a. Causa jurídica de la pretensión: fundamentos jurídicos que invoca el dte a su favor
b. Causa fáctica de la pretensión: hechos a partir de los cuales se reclama una decisión
favorable. Los hechos que el dte invoca son los hechos que le corresponde probar
en el proceso.

4. El derecho de CONTRADICCIÓN:
a. Definición: derecho subjetivo en cabeza de toda persona que es vinculada a un proceso en calidad de
ddo y que le permite comparecer al proceso y defender ampliamente sus derechos e intereses.
b. Varios significados del derecho de contradicción:
i. Derecho del ddo de acceder a la justicia y enfrentar las pretensiones formuladas en su contra.
ii. Derecho que tiene una parte para controvertir las decisiones del juez (se predica tanto de ddo
como de dte).
iii. Derecho de las partes de controvertir las pruebas. El juez en la sentencia no puede valorar
pruebas sin contradicción.
c. No existe contradicción sin que previamente se haya ejercido el de acción

d. Conductas que puede ejercer el ddo en virtud del derecho de contradicción en un proceso:
i. Guardar silencio: con las ss consecuencias:
1. Los hechos de la dda se consideran ciertos.
2. El ddo pierde su principal oportunidad para pedir o aportar pruebas. No se practicarán
pruebas del ddo, sólo las del dte y las de oficio.
3. Hay unos procesos en los que guardar silencio implica que el juez dicta sentencia
favorable al dte.
ii. Allanarse a las pretensiones:
1. Definición: aceptación incondicional por parte del ddo de las pretensiones de la dda. El
ddo se rehúsa a controvertir y le da la razón al dte.
2. Consecuencias del allanamiento: el juez inmediatamente dicta sentencia favorable al dte,
salvo 2 circunstancias:
a. Que encuentre la necesidad de practicar unas pruebas de oficio porque puede
suceder que, pese al allanamiento, el juez encuentre que no están probados los
hechos.
b. Que el juez advierta que con el allanamiento, lo que hay es una maniobra
fraudulenta entre el dte y el ddo para perjudicar a un 3ero. El juez se abstiene de
dictar sentencia, y ordena la vinculación en el proceso de ese 3ero (llamado de
oficio).
iii. Contestar la dda y proponer excepciones de mérito: el ddo le hace frente a la pretensión.
1. Excepción de mérito: el ddo alega los hechos que no fueron mencionados en la dda y que
impiden el éxito de la pretensión. Es decir, se alegan nuevos hechos. En la simple
oposición, por otro lado, no se presentan nuevos hechos, sino que el ddo se basa en los
mismos hechos del dte para advertir que éstos no son ciertos. Las excepciones de mérito
pueden ser:
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a. Impropias: el juez puede reconocer oficiosamente en su sentencia las excepciones
de mérito cuyos hechos encuentre probados en el proceso, sin necesidad de que el
ddo las haya alegado.
b. Propias: solo hay 3 que para que el juez las reconozca en su sentencia, debieron
haber sido alegadas por el ddo: El juez puede declarar de oficio cualquier excepción
que encuentre probada, salvo las excepciones que son propias.
i. La prescripción
ii. La compensación
iii. La nulidad relativa de carácter sustancial.
-por fuera de estas 3, el juez puede reconocer oficiosamente cualquier
excepción de mérito que encuentre probada en el proceso.
c. Temporales: son las que impiden la prosperidad de la pretensión por un
determinado tiempo. Luego ya superado ese tiempo, resurge el derecho del dte a
solicitarla o a reclamarla. Ej: excepción de petición antes de tiempo.
d. Definitivas: impiden que la pretensión prospere sin ningún tipo de
condicionamiento. Son pretensiones llamadas a extinguir el derecho reclamado por
el dte, sin ningún tipo de limitación. En caso de prosperar, el dte no podrá volver a
reclamar ese derecho.
iv. Formular EXCEPCIONES PREVIAS (art 288): NO están llamadas a atacar de fondo la prosperidad
de la pretensión, no son defensas de derecho sustancial. Éstas son mecanismos que tiene el
ddo para evidenciar irregularidades de procedimiento, para poner de presente defectos de
forma en el trámite del proceso.
1. Con ellas se pone de presente un vicio de procedimiento.
2. Son mecanismos de saneamiento del proceso.
v. Formular DDA DE RECONVENCIÓN: realmente el ddo aquí no está haciendo uso del derecho de
contradicción sino del derecho de acción.
1. Definición: es la dda que formula el ddo en contra de su dte inicial.
2. ¿Para qué se formula dda de reconvención?: para que la dda inicial y la contra demanda
se tramiten en un mismo proceso, y se resuelvan en una misma sentencia (por economía
procesal).
5. EL PROCESO:
a. Tres conceptos básicos:
i. Procedimiento: continua producción ordenada, lógica y coherente de actos procesales.
ii. Proceso: vínculo jurídico que permite llegar a la sentencia.
iii. Acto procesal: manifestaciones de voluntad de las partes en el proceso.
b. Etapa del proceso:
i. Etapa de conciliación: en la mayoría de los procesos, antes de iniciar la instrucción, se intenta
una conciliación. En Colombia, en la mayoría de los procesos, éste es un requisito previo y
obligatorio para ddar (es un requisito de procedibilidad).
ii. Etapa introductoria o la fase expositiva: las partes expresan sus posiciones, sus pretensiones y
sus excepciones.
50
iii. Etapa investigativa o de instrucción:
iv. Etapa de alegaciones: las partes le exponen al juez sus conclusiones sobre lo que se probó o no
se probó en el proceso.
v. Fase de decisión: sentencia.

c. Deberes, cargas y obs procesales:


i. Deber procesal: conducta obligatoria de las partes respecto del proceso. si no se cumplen se
generan sanciones. Ej: colaborarle a la admin de justicia.
ii. Carga procesal: no es de obligatorio cumplimiento. Si la cumple, se puede obtener un beneficio,
pero si no la cumple, puede haber consecuencias negativas. Ej: contestar la dda.
iii. Obligación procesal: prestación que tiene su origen en un proceso judicial. Ej: costas procesales:
la ob de reembolsarle a la parte vencedora en el proceso.
6. Estructura de la Rama Judicial del poder público:
a. ORGANISMOS:
i. Órganos de las distintas jurisdicciones.
ii. Fiscalía General de la Nación.
iii. Consejo Superior de la Judicatura.
b. Órganos que integran las distintas jurisdicciones:
i. Especialidades de la jurisdicción que es una sola:
1. Jurisdicción ordinaria
2. Jurisdicción de lo contencioso admin
3. Jurisdicción constitucional
4. Jurisdicción de paz
5. NI LA JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS NI LA PENAL MILITAR HACEN
PARTE DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.
c. Jurisdicción Ordinaria (JO):
i. CSJ: máximo Tribunal de la JO. Integrada por 23 magistrados. Éstos se eligen para periodos de 8
años, y son elegidos por el sistema de cooptación restringida: los magistrados de la CSJ se
eligen de una lista de candidatos que elabora la sala administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Hay una convocatoria pública donde los que tengan los requisitos, se inscriben y el
Consejo Superior de la Judicatura hace una entrevista y verifica quiénes reúnen requisitos, y
con base en ello elabora una lista y la remite a la CSJ.
1. Está dividida en 5 salas:
a. Sala plena: elige magistrados, al Fiscal de la Nación, candidato para la Contraloría,
para la CC y para Procurador.
b. Sala de Gobierno: integrada por el presidente de la Corte, el vicepresidente y cada
uno de los presidentes de las salas de casación.
c. Sala de Casación Civil.
d. Sala de Casación laboral.
e. Sala de Casación penal.
ii. El territorio colombiano se divide en:
51
1. Distritos judiciales: la sumatoria de los distritos judiciales nos da la totalidad del territorio
colombiano para efectos judiciales. Cada Distrito Judicial tiene una máxima autoridad
que es el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL.
a. Y a su vez los distritos se dividen en:
i. Circuitos Judiciales: y la sumatoria de los circuitos es un Distrito judicial. En
donde encontramos: jueces civiles del circuito, jueces de familia, jueces
laborales del circuito y jueces penales del circuito. Los circuitos se dividen
en:
1. Municipios Judiciales:
a. Jueces civiles municipales:
b. No hay jueces municipales de familia: todos tienen categoría
de circuito.
c. No hay jueces laborales municipales,
d. Los jueces penales municipales.
2. Promiscuidad judicial: cuando un circuito o municipio no sea lo suficientemente grande y
no tenga muchos procesos, se crea un juzgado promiscuo, el cual tiene la calidad de
jueces de circuito o municipal, y conocen varios tipos de asuntos.
3. Unidades judiciales municipales: ficción jurídica que consiste en la unión para efectos
judiciales, de dos municipios en uno solo. Pero los municipios conservan su autonomía
política y administrativa, pero para efectos judiciales se consideran un solo municipio.
4. Al interior de grandes ciudades, la ley permite que los juzgados puedan funcionar de
manera desconcentrada. (Sólo funciona en Bogotá).
5. Se crean unos juzgados de descongestión: funcionan de manera transitoria y su propósito
es asumir la carga de trabajo de otros jueces.
6. Jueces itinerantes: jueces que distribuyen su tiempo entre uno o varios municipios para
efectos de colaborar con la descongestión.
7. Jueces civiles especializados en restitución de tierras (L1448/11): tienen la categoría de
jueces del circuito.
8. Jueces municipales de pequeñas causas: tienen categoría de municipales, pero sólo
conocen asuntos de pequeñas causas (menor importancia económica).

7. Factores de atribución de la Competencia:

a. Definición de competencia: Distribución del trabajo entre los distintos jueces para el cabal ejercicio
de la función jurisdiccional. El que un juez tenga competencia significa que éste cuenta con la
atribución legal para conocer de un determinado asunto.
b. Factores para determinar la competencia:
i. Área del derecho a la cual pertenece la controversia: ej: divorcio: asunto de familia.
ii. Factor objetivo:

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1. Naturaleza del asunto: distintas clases de procesos que son contenciosos (si en el
conflicto hay un verdadero conflicto de intereses) o no contenciosos. Y, además, este
factor también nos habla de la clase de proceso de que se trate.
2. Cuantía (art 25 y 26 CGP):
a. TIPOS DE CUANTÍA:
i. Mínima cuantía: las pretensiones no excedan del equivalente a 40 smlmv.
ii. Menor cuantía: las pretensiones van de los 40 smlmv - 150 smlmv.
iii. Mayor cuantía: las pretensiones exceden los 150 smlmv.
iv. Cuando se reclamen la indemnización de daños extrapatrimoniales: se
deben tener en cuenta los parámetros jurisprudenciales máximos al
momento de la presentación de la dda.
1. Daños extrapatrimoniales: daños que se sufren y que salen de la
esfera patrimonial. El juez aplicando criterios de equidad, razón, y
lógica puede determinar la cantidad de dinero. El dte puede pedir lo
que quiera, éste no tiene límites en su pretensión, pero para calcular
la cuantía se deben tener en cuenta los criterios que son:
a. Muerte de un ser querido: indemnización por daño moral de
53 millones.
b. Daño a una vida de relación (se pierde la posibilidad de realizar
actividades agradables para su existencia): 150 millones.
c. Daños a los bienes convencionales y constitucionalmente
protegidos: el buen nombre: 20 millones.
b. El smlmv que debe tenerse en cuenta es el vigente al momento de la presentación
de la dda.
c. Determinación de la cuantía:
i. Valor de TODAS LAS PRETENSIONES AL TIEMPO DE LA DDA , sin tomar en
cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios
que se causen con posterioridad a su presentación. Se hace un corte de
cuentas hasta el día de la presentación de la dda: pretensiones de la dda +
sus accesorios + intereses que se hayan causado hasta el día de presentación
de la dda.
ii. Deslinde y amojonamiento: AVALÚO CATASTRAL DEL INMUEBLE EN PODER
DEL DTE.
iii. Pertenencia, saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el
dominio o la posesión de bienes: AVALÚO CATASTRAL de estos. No se tiene
en cuenta el valor comercial. Pero si se trata de un bien mueble en este caso
sí se determina con el valor comercial.
iv. Divisorios de bienes inmuebles (busca ponerle fin a esa forma de
copropiedad): AVALÚO CATASTRAL, y si versan sobre bienes muebles por
el valor de los bienes objeto de partición o venta (VALOR COMERCIAL).

53
v. Sucesión: VALOR DE LOS BIENES RELICTOS-valor de los activos de la
sucesión (Inmuebles=avalúo catastral).
vi. Tenencia por arrendamiento: obligar al arrendatario a que restituya el bien.
1. Contratos de arrendamiento a término fijo: por el valor actual de la
renta durante el término pactado inicialmente en el contrato.
2. A término indefinido: valor de la renta de los 12 meses anteriores a la
presentación de la dda, o de los cánones que alzaron a recorrer en el
contrato.
3. Si la renta debe pagarse con los frutos naturales del bien arrendado:
por el valor de aquellos en los últimos 12 meses.
4. Demás procesos de tenencia (depósito, leasing, comodato): valor de
los bienes (si son inmuebles=avalúo catastral).
5. SI lo que el arrendador busca es el PAGO DE LOS CANONES, e inicia
un proceso ejecutivo para ello, la cuantía se calcula por la sumatoria
de todo el valor adeudado hasta la fecha de presentación de la dda,
incluyendo frutos.
vii. Servidumbres: AVALÚO CATASTRAL DEL PREDIO SIRVIENTE.
iii. Factor subjetivo: atiende a la particular calidad jurídica de una persona. Este es un factor que
prevalece sobre los demás, porque una vez se encuentra esta calidad jurídica no se tiene en
cuenta ningún otro factor para atribuir la competencia.
1. En Colombia, el factor subjetivo solamente opera para los agentes diplomáticos, y para
los estados extranjeros.
2. Esto hace que la Competencia se radique en única instancia en la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil.
iv. Factor funcional: atiene a la instancia en la que le corresponde conocer a un juez un proceso:
1. Jueces civiles municipales:
a. Única instancia:
i. Procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los de naturaleza agraria.
No los de la jurisdicción contenciosa admin.
ii. Procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica.
iii. Sucesión de mínima cuantía.
iv. Celebración del matrimonio civil (sin perjuicio de la competencia atribuida a
los notarios).
v. Conflictos entre copropietarios o tenedores del edificio, o entre ellos y el
admin, debido a la aplicación o interpretación de la ley y del reglamento de
propiedad horizontal. (no importa la cuantía).
vi. Casos del cod comercio: como la diferencia entre del precio entre el
comprador y el vendedor.
vii. Asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia: cuando en el
municipio no haya juez de flia o promiscuo de flia. Por ejemplo: el proceso
de alimentos.
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viii. Requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las
personas interesadas.
ix. De los que conforme a disposición especial deba resolver
x. Controversias suscitadas en los procedimientos de insolvencia de personas
naturales no comerciantes y de su liquidación patrimonial.
b. Si existe juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple: le
corresponderá los asuntos 1, 2, 3, 4.

c. En primera instancia los jueces municipales conocen de:


i. Contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en relaciones
agrarias, o de responsabilidad médica, salvo los contenciosos admin.
ii. Posesorios especiales. Para proteger la posesión existen diversas acciones
posesorias:
1. Amparo policivo: cuando entre la perturbación o el despojo no han
transcurrido más de 30 días.
2. Posesorios especiales: cuando han transcurrido entre 30 días y un año.
3. Acción reivindicatoria: ha transcurrido más de un año.
iii. Procesos especiales para el saneamiento de la titulación de la propiedad
inmueble.
iv. Sucesión de menor cuantía:
1. Mínima cuantía: JCM en única instancia.
2. Menor cuantía: JCM en 1era instancia.
3. Mayor cuantía: Juez de familia en 1era instancia.
v. Diligencia de apertura y publicación de testamento cerrado, o del otorgado
ante 5 testigos, y de la reducción a escrito de testamento verbal.
vi. Corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil, o de nombre o
anotación del seudónimo.
vii. Peticiones sobre pruebas extraprocesales. Antes de iniciar un proceso, un
individuo puede ir a donde un juez para que le practiquen una prueba, para
luego, hacerla valer en el proceso.

2. Jueces civiles del circuito:


a. Única Instancia:
i. Procesos relativos a la propiedad intelectual previstos en leyes especiales
como de única instancia, es decir, sobre el pago de los honorarios, o por
representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones
consagradas en el artículo 163 de la Ley 23 de 1982.. La prop intelectual se
divide en:
1. Propiedad industrial
2. Derechos de autor
3. Derechos de obtentor de variedades vegetales.
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ii. Trámites de insolvencia no atribuidos a la Super Sociedades. Y de los
procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes.
iii. Actuación para el nombramiento de árbitros.

b. Primera instancia:
i. Contenciosos de mayor cuantía incluso los agrarios y de respon médica.
ii. Relativos a la propiedad intelectual. Los conocen a prevención de las
autoridades admin (el dte elige):
1. Prop industrial: super de industria y Comercio.
2. Derechos de autor: dirección nacional de derechos de autor
3. Derechos de obtentor de variedades vegetales: ICA (Instituto
colombiano agropecuario).
iii. De los de competencia desleal: la super de industria y comercio es
competente para conocer también.
iv. Controversias con el contrato de sociedad, nulidad, disolución y liquidación
de tales personas.
v. Expropiación:
1. Definición: forma de extinción del derecho de dominio privado para
que pase a manos del Estado con motivos de interés público y tiene
que ser indemnizado.
2. La entidad pública sería la dte en estos casos, y lo que hace el juez es
materializar la orden de expropiación y debe señalar el monto de la
indemnización.
vi. Los atribuidos a los jueces de familia en 1era instancia, cuando en el circuito
no exista juez de familia o promiscuo de familia.
vii. Acciones populares y de grupo no atribuidas a la jurisdicción de lo
contencioso admin.
viii. Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de
cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas.
ix. Procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor,
cuando estos sean de mayor cuantía.
x. Peticiones sobre pruebas extraprocesales a prevención con los jueces civiles
municipales.
xi. Demás asuntos que no estén atribuidos a otro juez. Termina siendo el juez
residual.
1. Cláusula general o residual de competencia: art 15: le corresponde a
la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté
atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción.
2. Si ya estando dentro de la jurisdicción ordinaria, el asunto no se lo
podemos atribuir al juez laboral, penal, de familia, se le debe atribuir

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al juez civil. Y si no se lo podemos atribuir al juez municipal, se deberá
hacer la atribución al juez civil del circuito en 1era instancia.
c. Segunda Instancia:
i. Procesos atribuidos en 1era a los jueces municipales, incluso los asuntos de
familia, cuando en el circuito no haya juez de familia.
ii. Procesos atribuidos en 1era a las autoridades admin cuando el juez
desplazado en su competencia sea el juez civil municipal.
iii. Recurso de queja contra autos que nieguen apelaciones del juez civil
municipal.

3. Salas civiles de los tribunales superiores: siempre es un juez de única instancia o de 2da.
a. 2da instancia de los procesos que conocen en 1era los jueces civiles del circuito.
b. 2da instancia de los procesos que conocen en 1era las autoridades admin, cuando
el juez desplazado es el juez civil del circuito.
c. Recurso de Queja
d. Recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces civiles de circuito,
civiles municipales y de pequeñas causas.
i. Si la sentencia es proferida por un juez civil municipal, civil del circuito, de
familia, o de pequeñas causas: el que conoce el recurso de revisión es el
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL.
ii. Si la sentencia la profirió el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL o la
CSJ: El recurso de revisión lo va a conocer la CSJ en su sala civil.
e. Recurso de anulación contra aludos arbitrales que hayan resuelto controversias de
derecho privado entre particulares:
i. El recurso de anulación solamente cabe por cuestiones de procedimiento,
cuestiones formales.
ii. LOS LAUDOS ARBITRALES TIENEN DOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS: EL DE
REVISIÓN Y EL DE ANULACIÓN, PERO NINGUNO DE LOS DOS PERMITE
VOLVER A DEBATIR EL FONDO DEL ASUNTO.
f. Peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación (que implique su
remisión al interior de un mismo distrito judicial).
4. Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia:
a. Recursos de casación
b. Recursos de revisión no atribuidos a los TSDJ, cuando la sentencia la haya proferido
el Tribunal Superior o la CSJ.
c. Recurso de Queja cuando se niegue el de casación
d. Exequatur de sentencias proferidas en país extranjero.
e. Del exequatur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero.
f. Procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, agente diplomático.
g. Recurso de revisión contra laudos arbitrales.

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h. Peticiones de cambio de radicación, que implique su remisión de un distrito judicial
a otro.
i. El cambio de radicación consiste en cambiar la competencia de un proceso,
es cambiar un proceso de un lugar a otro, de un municipio a otro, de un
circuito a otro, o de un distrito a otro.
ii. Esta figura se da:
1. Cuando existan circunstancias que puedan alterar:
a. El orden público
b. La imparcialidad e independencia del juez
c. Las garantías procesales de las partes
d. La seguridad o integridad de quienes intervienen en el proceso.
2. Cuando el juez esté demoradísimo: en este caso se necesita un previo
concepto de la sala admin del Consejo Superior de la Judicatura.
iii. Quién puede pedir el cambio de radicación:
1. Partes
2. Procurador general de la Nación
3. Agencia Nacional de Defensa jurídica de Estado, cuando en el proceso
esté involucrada una entidad pública.
iv. Quién conoce:
1. Si la petición es cambio dentro del mismo DISTRITO: conoce la sala
civil del Tribunal Superior.
2. Si la petición implica cambio de distrito: conoce la CSJ en sala de
casación civil.
v. Factor territorial: para determinar en qué territorio (municipio, circuito o distrito) se debe
promover esa dda.
1. Fueros o Foros:
a. Fueros exclusivos: frente a varios lugares puede suceder que uno de esos fueros
sea exclusivo, al ser el único juez competente territorialmente.
b. Fueros concurrentes: la demanda se puede presentar en más de un lugar,
concurren varios lugares. No hay un sitio exclusivo para presentar esa dda. Éstos
pueden ser:
i. Fueros concurrentes por elección: el dte, frente a varios lugares, escoge
dónde presentar la dda.
ii. Fueros concurrentes sucesivos: teóricamente hay varios lugares, pero ante
la ausencia de uno de ellos, cobra relevancia el otro.
2. Los fueros pueden ser:
a. Fuero general o domiciliario
b. Fuero societario
c. Fuero contractual
d. Fuero extracontractual
e. Fuero real
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f. Fuero hereditario
3. Reglas art 28 CGP:
a. Procesos Contenciosos: es competente el juez del domicilio del ddo (regla general)
– se trata de un fuero concurrente.
i. Si son varios ddos o el ddo tiene varios domicilios: el dte elige.
ii. Si el ddo carece de domicilio: el juez competente de su residencia.
iii. Si el ddo carece de residencia: el juez competente del domicilio o de la
residencia del dte.
b. Procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos
civiles, separación de cuerpos y bienes, declaración de existencia de unión marital
de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial: es competente el juez
que corresponda al domicilio común anterior, mientras el dte lo conserve.
i. Si la norma dice “será también competente”: es porque ese fuero concurre
con el fuero general. El dte elige.
c. Procesos de alimentos (el que promueve un niñ@ o adolescente), pérdida o
suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o
maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir
del país, en los que el niño, niña o adolescente sea dte o ddo: la competencia
pertenece de manera PRIVATIVA al juez del domicilio o residencia de aquel –
fuero domiciliario excluyente.
d. Procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos: es
competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obs – fuero
contractual: es también competente el juez ya dicho junto con el juez del lugar de
domicilio del ddo.
i. Para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se tendrá por
no escrita. Se dijo que en un contrato se puede pactar el domicilio
contractual pero para efectos judiciales no tiene ningún valor, para efectos
judiciales está el domicilio del ddo y también el lugar de cumplimiento de
cualquiera de las obs.
e. Procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, y controversias entre
socios: es competente el juez del domicilio principal de la sociedad.
f. Procesos contra una persona jurídica: competente el juez de su domicilio principal.
i. Fuero societario: dos modalidades
1. Conflictos entre la sociedad y sus socios (conflictos internos): único
juez competente es el del domicilio principal de la sociedad. Es un
FUERO EXCLUYENTE.
2. Conflictos de la sociedad con terceros: es competente el juez del
domicilio principal de la sociedad o el juez de la sucursal o agencia de
esa sociedad, si es que el asunto tiene que ver con esa sucursal o
agencia. ES UN FUERO CONCURRENTE.

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g. Procesos con origen en la responsabilidad extracontractual: es competente el juez
en donde sucedió el hecho o el juez del domicilio del ddo, el dte elige: fuero
extracontractual.
h. Procesos en que se ejerciten derechos reales, divisorios, deslinde y
amojonamiento, expropiación, servidumbre, posesorios, restitución de tenencia,
declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos: es competente
SOLAMENTE el juez del lugar donde estén los bienes, y si éstos se hayan en varios
lugares, el dte elige.
i. Fuero real: es un fuero excluyente.
i. Procesos concursales y de insolvencia: es competente SOLAMENTE el juez del
domicilio del deudor.
j. Procesos donde la Nación es dte: es competente el juez que corresponda a la
cabecera de Distrito Judicial del domicilio del ddo
k. Procesos donde la Nación es ddo: es competente el juez del domicilio que
corresponda a la cabecera de distrito judicial del dte
l. Procesos contenciosos en que sea parte una entidad pública: es competente el juez
del domicilio de la respectiva entidad.
m. Procesos de propiedad intelectual y de competencia desleal: varios fueros
concurrentes: es competente el juez
i. del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto,
ii. donde se surta sus efectos si se ha realizado en el extranjero, o
iii. el del lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento o
iv. donde ejerza la actividad el ddo cuando la violación o el acto esté vinculado
con esos lugares.
v. Y el fuero general o domiciliario
n. Procesos de sucesión: es competente el juez del último domicilio del causante en el
territorio nacional, y si al momento de su muerte, tenía varios, el que corresponda
al asiento principal de sus negocios.
i. Fuero hereditario.
o. Procesos de jurisdicción voluntaria:
i. Procesos en los cuales:
1. No hay controversia
2. La sentencia no hace tránsito a cosa juzgada. (pero ambas
características son muy discutibles).
ii. Ejemplos de estos procesos:
1. Guarda de niños o adolescentes, interdicción y guarda de personas
con discapacidad mental o de sordomudo: es competente el juez de la
residencia del incapaz.
2. Declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento: juez del
último domicilio que el ausente haya tenido.
3. Demás casos: juez de domicilio de quien los promueva.
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p. Práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias: es
competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la
persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso.
vi. Factor conexidad: fuero de atracción art 23:
1. Sucesión de mayor cuantía que esté siendo conocido por juez de familia: el juez que
conozca de ella y sin necesidad de reparto, será competente para conocer los ss procesos
(son de familia o que tienen que ver con el derecho sucesoral):
a. Sobre nulidad
b. Validez del testamento y el de su reforma
c. Desheredamiento
d. Indignidad o incapacidad para suceder
e. Petición de herencia
f. Reivindicación por el heredero etc….
2. Dichos procesos tienen que iniciarse ante el juez de familia, no en el proceso de sucesión,
sino ante el mismo juez que lleva el proceso de sucesión mediante procesos separados.
3. Si el proceso de sucesión no lo está llevando el juez de familia, no se puede aplicar el
fuero de atracción.
4. Solicitud y práctica de medidas cautelares extraprocesales que autorice la ley:
corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que están
destinadas.
a. Dentro de los 20 días ss a la práctica de la medida cautelar, el solicitante deberá
presentar la dda, so pena de que la medida sea levantada inmediatamente. Es
decir, antes de ir a practicar la medida cautelar, tengo que hacer el ejercicio de
examinar cuál sería el juez competente para conocer el proceso como tal donde
voy a hacer valer esa medida.
c. Prelación de competencia: es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de
las partes. ES PREVALENTE EL FACTOR SUBJETIVO.
i. Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la
materia y por el valor.
ii. Entre el factor territorial y el objetivo, prevalece el objetivo. Ej: del proceso de competencia
desleal en la Calera que conoce el juez civil del circuito de Chocontá.
d. Alteración de la competencia:
i. Regla de la perpetualidad de la competencia: ésta no se altera por:
1. La intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren
de ser parte en el proceso.
ii. Sí se altera en los ss eventos:
1. Factor subjetivo: Intervención sobreviniente de un estado extranjero o un agente
diplomático, frente a los cuales LA SALA CIVIL DE LA CSJ tendrá competencia.
2. Factor objetivo: La competencia por razón de la cuantía podrá modificarse: Sólo en los
procesos contenciosos que se tramitan ante juez civil municipal. Siempre la variación de

61
competencia va de abajo para arriba, es decir, va del municipal, al del circuito. Lo
anterior por causa de sólo tres eventos:
a. Reforma de dda: art 93:
i. Se puede reformar en cualquier momento, desde su presentación y hasta
antes del señalamiento de la audiencia inicial.
ii. Sólo procede una sola vez, conforme a las ss reglas:
1. Existe reforma cuando haya: alteración de las partes, hechos o
pretensiones, o se pidan o alleguen nuevas pruebas.
2. No pueden sustituirse la totalidad de las personas dtes o ddas, ni
todas las pretensiones formuladas en la dda.
3. Se debe presentar debidamente integrada en un solo escrito.
4. Si hay reforma luego de la notificación al ddo: el auto que la admita se
notificará por estado y en él se ordenará correr traslado al ddo por la
mitad del término inicial.
5. Durante el nuevo traslado: el ddo podrá ejercitar las mismas
facultades que durante la inicial.
iii. Es objeto de la reforma: partes, pretensiones, hechos y pruebas.
iv. Se reforma la dda y se radica ante el mismo juez que la viene conociendo. Y
será él quien diga que ya no es competente y entonces lo remitirá al juez
que considere competente.
b. Dda de reconvención: art 371 CGP:
i. Durante el término de traslado de la dda.
ii. En lo sucesivo ambas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la
misma sentencia.
iii. El auto que admite la dda de reconvención se notificará por estado y se dará
aplicación al art 91.
iv. Si las pretensiones de la dda inicial estaba fijada ante un juez civil municipal,
las pretensiones eran de mínima o menor cuantía, y la dda de reconvención
propone pretensiones de mayor cuantía: LA COMPETENCIA SÍ SE ALTERA.
v. Si la dda inicial era de mayor cantía, la conoce el juez civil del circuito si la
dda de reconvención es de mínima cuantía: allí NO se altera la competencia.
vi. NUNCA se suman las pretensiones de la dda inicial y la de reconvención: se
elige una sola, la de mayor cuantía.
c. Acumulación de procesos o de ddas Art 149 CGP: cuando alguno de los procesos o
ddas objeto de acumulación corresponda a un juez de superior categoría, se le
remitirá el expediente para que resuelva y continúe conociendo el proceso.
i. Acumulación de pretensiones: es un caso diferente al arriba citado. Para la
acumulación de pretensiones se aplica el art 26 CGP Num 1: implica sumar
todas las pretensiones al momento de la dda, incluyendo frutos, intereses
que se generen al momento de la presentación.

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ii. Acumulación de ddas o procesos: no se suman las pretensiones de todo. Se
mira si alguno de ellos, es de una cuantía mayor, y entonces todos los demás
procesos se unirán a ese de cuantía mayor.
e. Conflictos de competencia (Art 139 CGP):
i. Clases de conflictos de competencia:
1. Positivo: dos jueces creen que son competentes para conocer el proceso.
2. Negativo: ningún juez cree que tenga competencia para conocer el proceso: el 1er juez
dice que no es competente, y el 2do dice que tampoco, y allí se genera el conflicto. Para
que se produzca el conflicto negativo, se habla de 2 fases:
a. Fase 1: Que el juez número uno se declare incompetente: esta declaración se
puede evidenciar en 3 momentos:
i. El juez se puede declarar incompetente rechazando la dda (Art 90): con
ello, no se le da lugar al dte para que subsane la dda, como sí ocurre cuando
el juez inadmite la dda. Al hacer el rechazo, el juez ordena enviar el
expediente con todos los anexos al juez que él considere competente. Se
dan 2 opciones:
1. El juez recibe la dda, y dice que sí es el competente (no hay conflicto).
2. El juez recibe el proceso y dice que no es el competente. (hay
conflicto).
ii. El juez se puede declarar incompetente con ocasión de declarar probada
una excepción previa (Art 100 y 101 cgp) las excepciones previas son un
catálogo cerrado y nominado. En este caso el juez debe remitir el expediente
al juez que considere competente. Lo anteriormente actuado va a conservar
validez. Las EP son:
1. Falta de jurisdicción o competencia.
2. Clausula compromisoria
3. Inexistencia del dte o ddo.
4. Incapacidad o indebida representación del dte o ddo.
5. Ineptitud de la dda
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o
compañero permanente, curador, admin, et.
7. Habérsele dado a la dda el trámite de un proceso diferente al que
corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto,
9. No comprender la dda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse citado a las personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la dda a persona distinta de la
que fue dda.
iii. El juez se puede declarar incompetente con ocasión de una nulidad
procesal (133 y 138 CGP): El proceso es nulo en todo o en parte en los ss
casos:
63
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia. En ese caso se le pide al juez que
declare la nulidad de lo actuado porque no es competente. Eso se
presenta a través de un memorial. (cc declaro inexequible expresión
de nulo de pleno derecho)
2. En los demás factores de competencia se entiende que ésta queda
prorrogada, si se guardó silencio, pero no se entiende prorrogada la
competencia por el factor funcional y subjetivo.
b. Fase 2: fase de solucionar conflictos: ¿Cómo solucionamos el conflicto? Reglas:
i. Soluciona el conflicto de competencia el superior jerárquico común de los
dos jueces en conflicto: no puede presentarse un conflicto de competencia
entre jueces directamente subordinados. Si hay conflicto entre el juez civil
municipal y el juez civil del circuito, y éste último le dice al primero que es
competencia suya, ese primero debe hacer caso.
1. Conflicto entre juez civil municipal de la calera y juez civil municipal de
Bogotá: lo resuelve el juez civil del circuito de Bogotá.
2. Juez civil del circuito de Bucaramanga vs juez civil del circuito de
Barrancabermeja: tribunal superior de Bucaramanga, sala civil. Pero si
fueran de diferente ciudad seria tribunal
3. Juez de familia de Cartagena vs juez de familia de Medellín: CSJ, en
sala de casación civil.
8. Delegación de competencias:
a. Comisión (art 37 CGP): se utiliza para que ese juez que inicialmente es competente para llevar el
proceso, decida encargarle a otro juez o autoridad administrativa que realice un determinado acto
procesal.
i. Juez comitente comisiona a un juez comisionado, porque por lo general, el juez comitente no
tiene competencia para revisar ese acto procesal.
ii. Actos que pueden ser objeto de comisión:
1. Práctica de pruebas (para los casos que autorice el 171 CGP): , se comisiona la práctica
de pruebas que se deban practicar fuera de la sede del juzgado, y que no sea posible
emplear medios técnicos que garanticen la inmediación (que el juez que decrete la
prueba sea el mismo que la practique), la concentración (en un mismo proceso se hagan
todos los actos procesales) y la contradicción (que ambas partes tengan posibilidad de
contradecir las pruebas, posibilidad de interrogar).
a. Si no es posible emplear medios técnicos, nos toca comisionar.
b. PROHIBICIÓN: el juez no puede comisionar para la práctica de inspecciones
judiciales dentro de su jurisdicción territorial y tiene competencia. Ej: juez de la
calera que debe practicar una inspección judicial en Bogotá: no puede comisionar
porque se encuentra dentro de su jurisdicción territorial, aunque fuera de la sede.
2. Práctica de otras diligencias que se han de practicar por fuera de la sede del juez de
conocimiento.
64
3. Secuestro y entrega de bienes en la propia sede (para descongestionar).
4. Para solicitar ayuda que facilite la práctica de pruebas por video conferencia.
b. ¿A quién puede comisionarse? Se puede comisionar dependiendo quién sea el juez, y se puede
comisionar al juez que sí tenga competencia territorial:
i. Al juez que tenga competencia territorial
ii. CSJ: puede comisionar a cualquier juez de la jurisdicción ordinaria
iii. Tribunales y jueces: pueden comisionar a cualquier juez de igual o de inferior categoría.
iv. Todos los anteriores a su vez pueden comisionar a todas las autoridades administrativas por
supuesto por su especialidad.
v. Y todos a su vez pueden comisionar a alcaldes y funcionarios de policía (inspectores de policía)
excepto para la práctica de pruebas, ya que ellos no están el artículo 116.
c. ¿Cómo se practica la comisión? El juez comitente comisiona al juez comisionado a través de un
DESPACHO COMISORIO.
i. Despacho comisorio: es una providencia de un juez, es un auto donde se señala quién es el juez
comisionado, el objeto de la comisión y los términos. Éste se notifica al juez comisionado y
además tendrá los documentos pertinentes para que se practique la diligencia; no se envía
todo el expediente original NUNCA.
1. Práctica de pruebas: el juez comitente en el auto que comisiona puede señalar el término
en el cual se deben practicar las pruebas.
2. Otras diligencias: el juez comisionado sabe que debe fijar el día más próximo para
hacerlo.
d. Nulidad por falta de competencia territorial: Si el juez comitente comisiona al juez comisionado y
este acepta aun sin tener competencia, al ser incompetente territorialmente, se sanea la diligencia.
e. Poderes del juez comisionado son dos Art 40:
i. Tiene las mismas facultades del juez comitente: si una de las partes interpone un recurso de
reposición, lo tiene que resolver él mismo
ii. Cumplir con el objeto de la comisión, se debe limitar a lo que le hayan comisionado: si como
juez excede el objeto de la comisión, se genera una nulidad por falta de competencia.
1. Dicha nulidad tiene el siguiente trámite:
a. Se debe alegar dentro de los 5 días ss al día de la notificación del auto que ordene
agregar el despacho diligenciado del expediente.
b. El juez comitente resuelve si en efecto es o no nula la actuación.
c. Si no lo hacen, la actuación queda saneada.
2. Cumplido el objeto de la comisión, se debe devolver el despacho comisorio con lo que se
hizo a través de un auto. Y el juez comitente profiere un auto dando por cumplida la
comisión, y se agrega dicho despacho al expediente.
f. Se establece para el juez comisionado UNA SANCIÓN (de 5 a 10 smlmv) en caso de incumplimiento o
retraso injustificado.
g. Comisión en el Exterior: (art 41)
i. Hay dos formas de comisionar en el exterior:

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1. Carta rogatoria: se envía por conducto del Min de relaciones exteriores a una autoridad
judicial de otro país, donde se ha de practicar la diligencia.
2. Exhorto: se comisiona al Consul o agente diplomático DE Colombia en el país extranjero
para que practique la prueba con la ley colombiana.

9. Impedimentos y recusaciones (Art 140 – 147): garantizan la imparcialidad del juez


a. Premisa: un juez para conocer y fallar un proceso debe ser absolutamente neutral{´’.
i. Impedimentos: las propone el juez a las partes. Mismas causales de la recusación.
1. Trámite: el juez debe tener en cuenta dos elementos:
a. Causal: al juez no le exigimos prueba de esa causal porque el CGP parte de la base
de exigirle poco más a las partes que al juez porque se supone que el juez es
funcionario público.
b. Hechos.
2. El juez se debe declarar impedido tan pronto lo advierta, en cualquier momento del
proceso.
a. Debe remitir el expediente al juez que le sigue en turno numéricamente.
b. El juez que recibe el expediente debe:
i. Si encuentra configurada la causal: debe aceptar el impedimento y asume el
conocimiento del proceso.
ii. No acepta el impedimento: debe remitir el expediente al superior, quien
debe resolver si:
1. Hay impedimento: remite al juez segundo
2. No hay impedimento: le devuelve el expediente al juez inicial.
ii. Recusaciones: las proponen las partes al juez.
1. Causales de recusación (son 14):
a. Tener el juez, su cónyuge o pariente interés directo o indirecto en el proceso.
b. Haber conocido o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su
cónyuge o pariente.
c. Ser cónyuge, o pariente de alguna de las partes o de su repre.
d. Ser el juez, cónyuge o pariente, curador, consejo o admin de bienes de cualquiera
de las partes.
e. Ser alguna de las partes, su repre, dependiente del juez o admin de sus negocios.
f. Pleito pendiente
g. Se denunció al juez
h. El juez denuncia a alguna de las partes
2. Trámite de las recusaciones:
a. Las partes tienen la carga de señalar 3 elementos:
i. La causal: se debe hacer antes de la gestión, so pena de rechazo
ii. Los hechos.
iii. Las pruebas que demuestran que los hechos configuran la causal.
b. ¿Cuándo lo deben hacer?
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i. Antes de realizar cualquier gestión en el proceso, inmediatamente me
entero de la configuración de la causal.
c. El juez recusado tiene dos opciones:
i. Negar la recusación (a través de auto): debe remitir el expediente al superior
jerárquico, quien toma la decisión. Puede decidir de plano o practicar
pruebas, caso en el cual puede:
1. Prosperar la recusación: se remite el expediente al juez que le siga en
turno al juez recusado.
2. Si no prospera: se devuelve al juez inicial.
ii. Aceptar la recusación: ordena el envío del expediente al juez que le siga en
turno.
d. No se puede recusar cuando la causal se origine por cambio de apoderado. La
misma parte no puede formular recusacón en relación con su abogado nuevo, a
menos que sea la parte contraria la que formule dicha recusación.
b. Los secretarios también podrán declararse impedidos por las mismas causales de los jueces, excepto
las que impliquen jurisdicción. Quien decide es el juez o el magistrado correspondiente.
c. Sanciones: es grave declararse impedido o recusar sin tener fundamento.
i. Al recusante de mala fe, si la recusación se declara no probada, temeraria se le va a sancionar
con una multa de 5 a 10 smlmv a favor del Consejo Superior. La multa se formula de manera
solidaria a la parte que recusó y a su apoderado.
ii. Al juez que se declare impedido de mala fe: no existe sanción en el CGP.
d. ¿Quiénes no pueden declararse impedidos o ser recusados?
i. Juez comisionado
ii. Juez que esté decidiendo conflicto de competencia.
iii. Juez que resuelva una recusación o impedimento.
e. Mientras se resuelve la recusación o impedimento, el proceso se suspende.
f. Cuando el juez acepta o recusa, ninguna de las providencias admite recurso.
10. Funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas (Art 24): Cada una de las autoridades admin
puede ejercer funciones jurisdiccionales a prevención de nuestros jueces. Dichas autoridades deben usar
las mismas reglas del CGP. Se debe cumplir el principio de inmediación.
a. Las apelaciones de providencias de las autoridades administrativas en 1era instancia, se resolverán
por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse
tramitado la 1era instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.
b. Las autoridades son:
i. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en los procesos que versen sobre:
1. Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.
2. Violación a las normas relativas a la competencia desleal.
ii. Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de: procesos que tengan que ver con
reclamaciones a entidades bancarias; controversias que surjan entre los consumidores
financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad
67
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
e inversión de los recursos captados del público.
iii. Autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: existen tres
entidades que conocen de violaciones a la propiedad intelectual.
1. Derechos de autor: autoridad: Dirección Nacional de derechos de autor
2. Propiedad industrial: super de Industria y Comercio.
3. Derechos de obtentos de variedades vegetales: ICA
iv. Superintendencia de sociedades: tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria,
referidas a:
a. Conflictos internos (fuero exclusivo):
i. Controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de
accionistas y la ejecución obs.
ii. Resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los
accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores.
iii. Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de
cualquier otro órgano directivo.
iv. Declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la
personalidad jurídica de las sociedades, cuando se utilice la sociedad en
fraude a la ley o en perjuicio de terceros.
v. Declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del
derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios por abuso
de mayoría, minoría y de paridad.
b. Conflictos externos (fueros concurrentes).
11. Otras partes y terceros en el proceso civil:
a. Conceptos importantes:
i. Capacidad para ser parte: el que tiene aptitud jurídica para intervenir en un proceso, bien sea
como parte, como otra parte o como tercero. Las uniones temporales y consorcios no pueden
comparecer en un proceso, no tienen capacidad para ser parte.

Pueden ser partes interviniendo en un proceso:


1. Las personas naturales y jurídicas;
a. Si la persona jurídica tiene varios repres, puede actuar a través de cualquiera de
ellos.
b. Las personas jurídicas también pueden obrar a través de sus apoderados generales,
mandatarios constituidos conforme a la ley y estatutos.
c. Personas jurídicas extranjeras:
i. Sucursales de sociedades extranjeras tienen personalidad jurídica, éstas
tienen repres legales a través de los cuales actuarán.
ii. Personas jurídicas extranjeras que desarrollan sus negocios permanentes en
Colombia: deben constituir en Colombia un repre legal e inscribirlo en el
registro mercantil.
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iii. Persona jurídica que no celebra negocios en Colombia permanentemente:
no constituirá un repre legal, sino un apoderado que la representará
judicialmente en este proceso.
2. Los patrimonios autónomos: serán representados por las personas que de acuerdo con la
ley y estatutos tengan su representación. Si se trata de patrimonios autónomos
derivados de contrato de fiducia mercantil, la representación del patrimonio estará a
cargo de la respectiva sociedad fiduciaria.
3. El concebido (naciturus): para la defensa de sus derechos, no tienen personalidad
jurídica, comparecerán por medio de quienes ejercerían su repre si ya hubieses nacido.
4. Los demás que determine la ley.
ii. Capacidad para comparecer al proceso: manera como los sujetos tienen capacidad para ser
parte. Se relaciona con la pregunta ¿a través de quién comparecen esos sujetos al proceso?
para intervenir en un proceso no basta tener capacidad para ser parte, pues se debe tener el
otro presupuesto que es la capacidad para comparecer en el proceso, es decir, hacerlo a través
de las personas que la ley ha determinado para ello.
1. Art 54 la comparecencia a un proceso:
a. Las personas que pueden disponer de sus derechos tienen capacidad para
comparecer por sí mismas al proceso
b. Los demás deberán comparecer por intermedio de sus repres. Las personas
jurídicas y los patrimonios autónomos comparecerán al proceso por medio de sus
representantes.
iii. Agencia oficiosa procesal: es una figura que le permite a una persona representar a otra en un
proceso judicial sin necesidad de ser su representante, su mandatario o apoderado. Ésta tiene
dos modalidades (art 57 CGP):
1. Agencia oficiosa del dte (por activa): cuando una persona formula una dda a nombre de
otra sin ser su representante, mandatario o apoderado, y lo hace porque la persona se
encuentra ausente o impedida para hacerlo.
a. La agencia oficiosa sirve para presentar la dda, o para contestarla, para nada más.
b. Condiciones:
i. Dentro de los 10 días ss a la admisión, el agente oficioso debe otorgar una
caución: de que va a responder por los perjuicios que con su actuación
llegue a causarle al ddo. Si no se otorga dicha caución, el proceso terminará.
ii. Si la dda es admitida, dentro de los 30 días ss a la notificación al ddo, la parte
tiene que ratificar la actuación del agente oficioso.
1. Si no se presenta la ratificación en ese término, el juez declarará
terminado el proceso, y condenará el agente oficioso al pago de las
costas y perjuicios causados al ddo.
2. Sí hay ratificación: el proceso continuará con la persona directamente
que estaba siendo agenciada.

69
2. Agencia oficiosa del ddo (por pasiva): se presenta cuando una persona concurre al
proceso y contesta la dda en representación del ddo, sin ser su repre, mandatario o
apoderado, porque el ddo está ausente o en imposibilidad de contestar.
a. Se hace bajo juramento.
b. Una vez presentada la contestación, el juez decreta la suspensión del proceso, y el
agente oficioso tendrá 30 días para que el ddo ratifique., y 10 días para otorgar
caución.
i. Sin ratificación o sin caución: se entiende por no contestada la dda.
ii. Sí hay ratificación: el proceso continúa con el ddo.
iv. Derecho de postulación (Art 73 CGP) : aun cuando las personas sean mayores de edad, POR
REGLA GENERAL no pueden estar en un proceso sin la representación jurídica de un apoderado,
o abogado.
1. Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito. Las partes son:
i. La parte
ii. El representante de la parte: el que tiene capacidad para comparecer al
proceso
iii. El abogado: tiene capacidad para representar judicialmente a la parte.
2. Excepciones: se podrá litigar EN CAUSA PROPIA sin ser abogado inscrito:
a. Procesos de mínima cuantía (hasta 40 smlmv): SÓLO para litigar en causa propia.
b. Actos de oposición en diligencias judiciales y administrativas: ej: diligencias de
embargo y secuestro, entrega y lanzamiento (sin considerar la cuantía).
c. Ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas (tutela):
i. Hay una serie de acciones públicas en el Código Civil, en las que está de por
medio darle prevalencia al interés social sobre el particular. Ej: para efectos
de la remoción de tutores o curadores.
d. Ejercer la 1era instancia de los procesos de menor cuantía (mayores de 40 hasta
150 smlmv) y única instancia para los procesos de mínima cuantía (tanto en causa
propia como en ajena) pero únicamente en los municipios que NO SEAN CABECERA
NI DE DISTRITO NI DE CIRCUITO JUDICIAL y no ejerzan habitualmente por lo menor
dos abogados inscritos (municipio donde sólo hay jueces municipales).
e. Estudiantes de los Consultorios Jurídicos: lo pueden hacer en causa propia o ajena.
i. Cuando se termina el consultorio y los estudios se puede obtener una
licencia provisional: que le permitirá ejercer sin haber obtenido el título
hasta por dos años, pero solamente para procesos de mínima y de menor
cuantía.
3. Características del derecho de postulación:
a. Intervención: para que una persona pueda intervenir como apoderado de otro en
ejercicio del derecho de postulación, se debe haber celebrado con esa parte
CONTRATO DE MANDATO o un contrato de prestación de servicios.

70
i. Contrato de mandato (art 2142 CC): Una persona (mandante) confía a otra
(mandatario) la gestión de uno o más negocios y se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo del mandante.
1. La fase en la que esto se materializa es a través del poder, el cual debe
cumplir con algunas formalidades. El poder puede ser:
a. General:
i. Se otorga a través de: escritura pública y ante notario
ii. Se hace para que represente en TODOS los procesos que
resulten (actuales y futuros).
iii. Se hace por razones de economía.
b. Especial:
i. A través de un documento privado
ii. Contiene: quién lo otorga, quien recibe el poder, los
datos, las facultades que se otorgan.
iii. Se otorga para uno o más procesos determinados en el
poder.
iv. Este poder también se puede otorgar verbalmente en una
audiencia o diligencia, y también puede ser escrito.
b. Designación de apoderados:(Art 75 CGP) nos dice a quién podremos y de qué
manera podemos designar un abogado.
i. Se puede conferir poder a uno o varios abogados: siempre se va a entender
que el que quede de primeras va a ser el principal, y el que quede después
va a ser el sustituto.
ii. Es posible conferir poder a una persona jurídica (a las firmas de abogados se
les pueda conferir un poder) cuyo objeto principal sea la prestación de
servicios jurídicos, es decir, no puede ser cualquier persona jurídica, tiene
que ser una especial.
1. Revisar el objeto social (certificado de existencia y representación
legal- allí se tendrá una lista de abogados, y cualquiera de ellos, podrá
actuar en el proceso). Adicionalmente, se permitió que a abogados
diferentes que no hacen parte de esa persona jurídica, se les pueda
sustituir el poder conferido. A este tercero se le otorga a través de una
SUSTITUCIÓN DE PODER.
iii. Por cada persona o mandante debe haber un abogado, un apoderado. Hay
una excepción a lo anterior, se encuentra en el art 48 y 49 de la ley 472/98,
esta regula las acciones populares y de grupo.
1. Las acciones populares son acciones para la defensa de derechos
colectivos.
2. Acción de grupo es una acción indemnizatoria para un grupo de
personas, en este proceso habrá solo UN abogado coordinador que
represente las víctimas.
71
iv. Frente a la existencia de un poder especial VS la existencia de un poder
general, PREVALECE el poder especial.
v. Si se acumulan varios procesos y cada parte tiene un abogado, y se convierte
todo en un solo proceso, entonces la respuesta que da la ley es que
prevalecerá el abogado del proceso más antiguo y este será el abogado del
proceso único salvo que el mandante disponga otra cosa.
c. Sustitución de apoderados: Reemplazar un abogado por otro.
i. Inicialmente hablamos de un abogado principal y de uno sustituto, en efecto
la sustitución consiste en que un abogado principal sustituye el poder a otro
abogado para determinada diligencia o para todo el proceso.
ii. El abogado principal SIEMPRE es el que responde: Esta figura de sustitución
se utiliza cuando no me quiero despegar totalmente del proceso, así lo
sustituya para todo el proceso el abogado principal es el que responde.
iii. Esta facultad de sustitución de apoderados es una facultad tácita, no
necesito decirlo expresamente para entender que existe, salvo que esté
expresamente prohibida (el que puede prohibir es el mandante).
iv. No está prohibida la sustitución de la sustitución, pero si un mandante no lo
quiere, tiene que decirlo expresamente.
v. Ese abogado principal que ha sustituido a otros tiene las siguientes
facultades:
1. Puede reasumir el poder en cualquier momento y le tumba todas las
sustituciones siguientes, es decir, quedan revocadas.
2. Implica el deber de responder por todas las actuaciones realizadas por
los sustitutos. Las actuaciones de los abogados sustitutos por supuesto
que obligan al mandante también a aceptarlas.
vi. Ese cambio de apoderado en un proceso no genera interrupción del
proceso, aquí no interviene el mandate, esto solo es un acto literal entre el
abogado que obra como principal y entre el abogado que obra como
sustituto.
vii. La sustitución es diferente a la constitución, porque la constitución es la que
ocurre desde el principio, que se constituye un poder a un apoderado
principal y a un sustituto, la sustitución se va dando a medida que avanza el
proceso.
d. Facultades del apoderado (Art 77 CGP): Hay facultades tácitas (se entienden por ley
conferidas, no deben decirse) y expresas (deben decirse expresamente).
i. Facultades tácitas:
1. Primera etapa de un proceso:
a. Antes de iniciarse el proceso: se inicia con dda, pero antes
puedo iniciar estas ss actuaciones:
i. Solicitar medidas cautelares extraprocesales.
ii. Solicitar la práctica de pruebas extraprocesales.
72
iii. Demás actos preparatorios (por ejemplo, la solicitud de
un oficio).
iv. Todas estas actuaciones pueden ser realizadas por el
apoderado tácitamente.
2. Durante el proceso.
a. Interponer la demanda, tácita.
b. Adelantar actos en el proceso, tácita.
c. Con ocasión de interponer la demanda o después, puedo
solicitar medidas cautelares procesales, tácita.
d. Puedo interponer recursos ordinarios y recursos
extraordinarios, tácita.
e. Recibir notificación del auto admisorio o auto mandamiento de
pago, tácita.
f. Formulación de las pretensiones, tácita.
g. Prestar juramento estimatorio, tácita.
h. Dda de reconvención, tácita
i. También tiene la facultad de representar tácitamente a ese
mandante respecto de terceros y otras partes que se vinculen
con posterioridad al proceso.
3. Después del proceso.
a. Cobrar ejecutivamente la sentencia, tácita.
ii. Facultades Expresas:
1. Recibir (dinero), si yo no tengo expresamente esta facultad yo no
puedo ir a cobrar directamente el valor de la condena.
2. Allanarse.
3. Disponer del derecho en litigio, conciliar.
4. Confesar, si implicar la disposición del derecho en litigio es expresa,
pero si no es tácita.
iii. Facultades prohibidas: Las llamamos así ya que la ley prohíbe que las haga
un apoderado, necesariamente están reservadas a la parte.
1. Por ejemplo: absolver el interrogatorio de partes.
2. Cuando se le confiere poder a una persona jurídica para que designen
a los abogados, las facultades que a mí me dieron, nunca puedo
sustituirlas, las facultades del sustituto nunca pueden ser superiores a
las del principal.
e. ¿Cómo se acaba el poder?:
i. Revocación: que se otorgue un nuevo poder a un nuevo apoderado y que
sea radicado en la secretaria del despacho.
1. Revocación simple: digo simplemente que ya no quiero que sea mi
abogado, lo hace el mandante.

73
2. El juez tiene que sacar un auto, en donde admite que el poder ha sido
revocado, este auto se notifica y dentro de los 30 días (hábiles) ss el
apoderado revocado puede pedir el pago de honorarios.
a. Si no lo hace dentro de esos 30 días: puede cobrar los
honorarios pero le toca a través de un proceso laboral.
ii. Con el cumplimiento de la gestión encomendada, es decir, ya se acabó el
Proceso.
iii. Renuncia del apoderado: Se debe hacer por escrito, que se debe radicar en
el respectivo despacho adjuntando adicionalmente la carta que yo le envié
al mandante.
1. ¿Por qué debo adjuntar la carta? Por el principio de lealtad procesal.
2. El mandato se entenderá revocado, 5 días después a la radicación de
este escrito en el despacho, la razón de ser es que le doy 5 días al
mandante para que constituya un nuevo apoderado.
3. Si no presento la carta, la renuncia se entenderá como NO
APROBADA.
f. ¿Cómo NO TERMINA el poder?
i. Muerte del mandante
ii. Extinción de la persona jurídica, si ya se presentó demanda.
iii. Cesación de funciones de quien lo confirió como representante de una
persona natural o una persona jurídica.
b. Las partes:
i. Conceptos:
1. Litis Consorcio: significa que en una de las partes exista más de un sujeto, se puede
presentar por activa, en la parte dte, o por pasiva en la parte dda. 3 modalidades que
son:
a. Litis consorcio necesario: se presenta cuando se discute sobre una relación jurídica
de derecho sustancial indivisible, es decir, el objeto de discusión en el proceso
versa sobre una relación de derecho sustancial indivisible, integrada por varios
sujetos.
i. Esa circunstancia trae dos consecuencias:
1. Al proceso deben vincularse todos los sujetos de la relación sustancial.
2. La sentencia debe resolver la controversia de manera uniforme para
todos los sujetos: la sentencia debe ser idéntica para todos los
litisconsortes: o se condena a todos. No puede ser una sentencia
diferente porque estaría fraccionando una relación que por mandato
es infraccionable.
ii. Casos que consagra el CGP de litis consorcio necesario: es la propia ley la
que obliga a que al proceso estén vinculados todos los sujetos que sean
parte de la relación de derecho sustancial. Estos no son los únicos casos,
existen más:
74
1. Proceso de declaración de pertenencia: la ley exige que la dda se
promueva contra todas las personas que sean titulares de derechos
reales principales sobre el inmueble.
2. Proceso de expropiación (Art 399 num 1 del CGP). Se deben vincular
todos los sujetos principales de derechos reales.
3. Proceso de deslinde y amojonamiento.
4. Proceso divisorio.
5. Proceso de servidumbre.
6. Siempre que en un proceso se esté solicitando LA NULIDAD, LA
RESOLUCIÓN, LA SIMULACIÓN, LA RESCISIÓN (figuras que implican
que ese negocio deja de existir, deja de tener efectos) de un negocio
jurídico celebrado por varias personas, automáticamente se detectara
que hay litis consorcio necesario.
iii. Integración del litis consorcio:
1. La dda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas las
personas. Es decir, el primero que está llamado a solicitar la
integración del litis consorcio, es el DTE en su dda.
a. Si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda,
ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten, con
el término de comparecencia dispuestos para el ddo.
b. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la
demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas
personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya
dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los
citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se
suspenderá durante dicho término.
2. La segunda persona llamada a darse cuenta de que hay litis consorcio
necesario ES EL JUEZ: en el auto admisorio de la demanda (la no
integración del litis consorcio necesario no es motivo de inadmisión).
3. La tercera persona, es el ddo: formulando una excepción previa de
falta de integración del litis consorcio necesario, prevista en el artículo
100 numeral 9.
4. Si ni el juez, ni el dte, ni el ddo se dan cuenta entonces la cuarta
oportunidad es presentarlo de oficio o a petición de parte, hasta
antes de dictar sentencia de primera o única instancia. Es decir, la
última oportunidad ES HASTA ANTES DE QUE SE DICTE SENTENCIA.
a. La consecuencia de que se dicte sentencia sin integrar el litis
consorcio necesario es que la sentencia queda viciada de
nulidad (num 8 art 133 CGP) por violar el derecho del debido
proceso.

75
5. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del dte no figure en la
dda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho
litis consorcio.
iv. Siempre que un litisconsorte necesario es citado al proceso, se deben tener
presentes dos aspectos:
1. Se le debe garantizar el ejercicio del derecho de defensa: se le debe
conceder el mismo término de traslado que tuvo la parte dda. A un
litisconsorte necesario no se le cita al proceso para que se quede
callado, se le debe brindar la oportunidad para que se pronuncie, pida
y aporte pruebas.
2. Opera LA IRREVERSIBILIDAD DEL PROCESO, si vinculamos al
litisconsorte en la mitad del proceso no significa que se arranque de
nuevo: El LCN toma el proceso en el estado en que se encuentra.
v. Características procesales de Litis consorcio necesario:
1. Para que pueda tener eficacia la disposición del derecho en litigio por
parte de los Litis consortes es necesario que todos los Litis consortes
así lo soliciten. PARA:
a. El allanamiento
b. El desistimiento
c. La transacción
d. La conciliación
2. La regla general es que las actuaciones de un Litis consorte benefician
a los demás Litis consortes. Porque dentro de los Litis consortes existe
una comunidad de suerte, a todos les tiene que ir igual, el resultado
debe ser idéntico para todos.
3. Cuando un Litis consorte necesario confiesa: la confesión solo tiene
estos efectos cuando provenga de todos los Litis consortes: para que
el juez la pueda valorar como prueba de confesión, es indispensable
que todos los Litis consortes confiesen. Cuando la confesión proviene
de uno solo de los Litis consortes no tiene el valor de confesión, sino
que se le da el valor de un simple testimonio.
b. Litis consorcio facultativo: Se presenta cuando en un proceso se discute sobre
varias relaciones de derecho sustancial, cuya titularidad está en cabeza de
distintas personas. La razón por la cual los Litis consortes facultativos concurren al
proceso es por su propia voluntad, y por razones de economía procesal. Es
perfectamente posible que por cada una de esas relaciones sustanciales se
adelante un proceso diferente, pero están en un solo proceso ya que ellos lo han
decidido, y además la ley lo permite en virtud de la economía procesal,
i. Dos características generales del Litis consorcio facultativo:
1. Su vinculación al proceso no es obligatoria sino voluntaria.

76
2. Al tratarse de varias relaciones sustanciales, autónomas e
independientes, la sentencia puede resolver de manera diferente para
ellos (Litis consortes facultativos). Ejemplo: El de un accidente con
varios damnificados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en
provecho ni en perjuicio de los otros, sin que, por ello, se afecte la
unidad del proceso
ii. Características procesales del litis consorcio facultativo:
1. Para que todos puedan concurrir a un mismo proceso entre ellos debe
existir un común denominador, debe existir un punto de encuentro,
debe existir algún elemento que los vincule. ART 88 CGP comunes
denominadores:
a. Provengan de la misma causa.
b. Versen sobre el mismo objeto.
c. Se hallen entre sí en relación de dependencia: (que algo
depende de algo)
d. Mismas pruebas
**Estos elementos no son concurrentes, es decir, se debe
presentar siquiera UNO de los anteriores elementos, para que
exista un común denominador.
2. La sentencia puede resolver de manera diferente para cada uno de los
Litis consortes facultativos. El juez debe analizar por separado cada
relación de derecho sustancial que se debate.
3. Los actos que impliquen disposición del derecho en litigio se manejan
de manera autónoma: un Litis consorte puede conciliar, puede
desistir, transigir, allanarse, y esto solamente afecta al Litis consorte.
4. Un Litis consorte facultativo puede confesar y su confesión tendrá
dicho valor para quien la realiza, y frente a los demás tendrá el valor
de prueba testimonial.
5. La regla general es que el Litis consorcio facultativo se integra con la
demanda, es decir, se integra cuando en una misma demanda
concurren varios Litis consortes como demandantes o esa demanda se
dirige contra varios Litis consortes como demandados.
6. ¿Qué pasa con el Litis consorte facultativo que se quedó por fuera,
que no presento la dda inicial, qué mecanismos tiene para entrar al
proceso?
a. Acumulación de demandas: ese Litis consorte podrá concurrir a
ese mismo proceso que ya fue iniciado y acumular su dda.
b. Acumulación de procesos: Promover un proceso por separado
y luego solicitar la acumulación de procesos.
7. Entonces, las oportunidades para integrar el Litis consorte facultativo
son 3:
77
a. Demanda
b. Acumulación de demandas
c. Acumulación de procesos.
c. Litis consorcio cuasi necesario:
i. Características:
1. En el proceso se discute sobre una relación de derecho sustancial
única e indivisible integrada por varios sujetos, (igual al LCN)
2. Para resolver de fondo la controversia no es necesaria la
comparecencia de todas esas personas al proceso,
a. El Litis consorcio que concurre al proceso representa a quienes
no lo han hecho.
3. La sentencia surte efectos en contra de todos ESTÉN O NO ESTÉN
PRESENTES ¿O sea que una sentencia en Colombia puede surtir
efectos a quien no ha sido vinculado en el proceso? La respuesta es SI,
por esto esta figura tiene muchos problemas y el principal es este
(desde el punto de vista del derecho de defensa).
4. Siempre va a existir una norma que de manera expresa autoriza el Litis
consorcio cuasi necesario.
ii. EJEMPLOS:
1. Medida cautelar de inscripción de la demanda: cuyo fin primordial es
dar publicidad a terceros acerca de la existencia de un proceso donde
se debate la propiedad de un derecho real principal de un bien. Esa
medida cautelar se materializa inscribiendo la dda en ese folio de
matrícula inmobiliaria. Ej: a. b y c: la sentencia le es oponible no solo a
B si no también surgieron efectos a C, ya que C adquirió el bien con
posterioridad a la inscripción de la demanda.
2. Obligaciones solidarias: A es un acreedor de 200 millones de pesos y
B, C y D son deudores solidarios. Inicia el proceso contra B y la
pretensión es de 200 millones de pesos, en este proceso B paga la ob,
entonces este pago extingue la obligación y la decisión que aquí
tomen afecta a los demás deudores.
a. Hay que distinguir los efectos de la sentencia de la
ejecutabilidad de la sentencia en materia de obligaciones
solidarias: se dice que la sentencia surte efectos contra todos
los deudores solidarios, pero al momento de ejecutarla se
puede ejecutar solo contra los deudores convocados al proceso
y ahí se rompe el Litis consorcio cuasi necesario.
iii. Dos temas adicionales:
1. El LCCN puede intervenir en cualquier estado del proceso mientras no
se dicte sentencia definitiva.

78
2. La regla general tratándose de actos que implican disposición del
derecho en litigio, es que para que tengan efecto deben provenir de
TODOS los Litis consortes cuasi necesarios que están en el proceso.
2. Razones por las cuales hay varios sujetos:
a. Porque ES OBLIGATORIO ESTAR ACÁ, están obligados porque no hay otra opción: Si
esta es la respuesta es un LITIS CONSORCIO NECESARIO.
b. PORQUE QUIEREN, PORQUE ES SU VOLUNTAD, no era obligatorio: Si esta es la
respuesta es una LITIS CONSORCIO FACULTATIVO.
c. Otras partes que pueden ser: sujetos que intervienen en el proceso, distintos al dte o al ddo, y lo
hacen con el objetivo de defender un interés jurídico propio, bien sea formulando una pretensión o
defendiéndose de una pretensión formulada en su contra. Lo cual implica que en la sentencia el juez
debe resolver expresamente sobre esos derechos que reclama o defiende la otra parte.
1. Llamamiento en garantía: es una persona que concurre al proceso o porque está en la
obligación de reembolsarle al ddo la condena que se le ha impuesto, o porque tiene la
obligación de indemnizarle los perjuicios.
a. El llamamiento en garantía tiene su origen en la ley o en el contrato y es ese vínculo
el que obliga.
b. Características procesales:
i. El llamamiento en garantía puede ser formulado bien sea por el dte o por el
ddo que es lo frecuente, porque es el ddo el interesado en que otro
concurra al proceso a responder por él.
1. Si es el dte: debe hacerlo junto con la presentación de la dda
2. Si es el ddo: debe hacerlo en el término de traslado de la dda, es decir,
en el término que tiene para contestarla. Y debe formularlo en un
escrito independiente que reúna los requisitos de una dda.
ii. El convocado podrá a su vez llamar en garantía. (Un llamado en garantía a su
vez puede llamar en garantía, si la aseguradora tiene contratado un
reaseguro).
iii. A quien llama en garantía le basta afirmar que por mandato de la ley o en
virtud de un contrato existe una relación jurídica, y en el curso del proceso
tendrá que acreditar la existencia de esa relación sustancial. El CGP dice que
no se necesita la prueba, porque en principio basta AFIRMAR que se tiene
esa relación sustancial.
iv. Presentado el llamamiento en garantía si el juez lo admite ordena notificar
al llamado, ordena vincularlo al proceso: cuando el llamamiento en garantía
reúne todos los requisitos de ley (los requisitos de una demanda). Y el juez le
concede al llamado el mismo término de traslado de la demanda que tuvo el
ddo.
1. Admitido el llamamiento en garantía: la ley concede un término de 6
meses PARA notificar al llamado en garantía, si luego de 6 meses no se

79
puede llamar, ESTO queda sin efecto (ya no se podrá vincular al
llamado, y el proceso se resolverá sin su presencia).
v. Al llamamiento en garantía se le da el mismo término que al Ddo.
vi. El llamado en garantía por mandato de la ley puede 1) contestar la dda y 2)
contestar el llamamiento en garantía: el llamado en garantía CONCURRE AL
PROCESO A EJERCER UN DOBLE PAPEL: 1) tiene que ayudar al ddo, pero 2)
tiene que llegar a controvertir el llamamiento, para que, si llegaren a
condenar al ddo, no lo condenen a él.
vii. Al ser una parte en el proceso el llamado en garantía puede ejercer a
plenitud todos sus derechos procesales POR SER PARTE del proceso: puede
pedir pruebas, puede controvertir las pruebas pedidas o aportadas por los
otros, puede interponer recursos, presentar alegatos.
viii. El juez en la sentencia tendrá que resolver: 1) las pretensiones de la dda
inicial, y ahí pueden ocurrir dos cosas:
1. si el juez niega las pretensiones de la dda, es decir, absuelve al ddo,
por sustracción de materia no tiene que resolver nada con respecto al
llamado en garantía.
2. si el juez condena al ddo tendrá entonces que entrar a decidir sobre la
relación jurídica con el llamado en garantía. Ahí podrá pasar que:
a. o que condene al llamado en garantía
b. o que absuelva al llamado en garantía, es por eso por lo que, el
juez en su sentencia termina resolviendo dos controversias.
ix. El llamado en garantía dependiendo de la relación sustancial puede quedar
obligado a una de dos prestaciones.
1. Reembolsar al ddo: total o parcial lo que él tuvo que pagar de
condena.
2. Obligación indemnizatoria: es obligado a pagar total o parcialmente al
beneficiario de la condena el monto de ésta.
2. Intervención Excluyente (Art 63 CGP): hay una persona que concurre a un proceso en el
que ya existía un dte y un ddo, y éste a su vez los demanda a ambos, porque en su dda
pretende el derecho o la cosa en litigio.
a. La intervención excluyente no solo está para derechos reales sino también para
personales.
b. Ejemplo: un propietario (dte) y un poseedor (ddo). Se inicia una dda reivindicatoria
y va a pedirle que le restitúyala posesión, y viene un interviniente excluyente y dice
que el propietario es él (el interviniente viene a disputar y a excluir).
c. Requisitos:
i. Debe haber identidad entre las pretensiones del interviniente excluyente, y
las pretensiones de la dda inicial.
d. Características Procesales:

80
i. Formular dda de intervención excluyente con el lleno de los requisitos de la
dda inicial.
ii. La oportunidad: ¿hasta cuándo puedo hacer la intervención excluyente?:
hasta antes de que finalice la audiencia inicial.
iii. El juez debe iniciar a estudiar la admisión de la dda de la intervención
excluyente, y una vez la admita, debe tramitar conjuntamente la dda inicial
más la dda del interviniente excluyente y en la sentencia, el juez debe
proceder, en primer lugar, con las pretensiones del interviniente
excluyente y luego, con las pretensiones de la dda inicial.
iv. La norma no dice desde cuando puedo hacer intervención excluyente, el
doctor Hernán Fabio dice que desde el principio del proceso.
3. Llamamiento al verdadero poseedor o tenedor (art 67 CGP):
a. Concepto: Cuando por equivocación del dte se señala y dda como poseedor o
tenedor de un bien a cierta persona, pero ésta carece de dicha calidad. Frente a esa
equivocación surge la obligación de ese falso poseedor o tenedor de hacerle el
respectivo llamamiento al verdadero poseedor o tenedor y, si no lo hace y se queda
callado, ¿que podría pasar? Será responsable de los perjuicios que le ocasionare al
actor, al dte que fue el que se equivocó.
b. Características:
i. El llamamiento al verdadero poseedor o tenedor debe realizarse en el
término del traslado de la dda,
ii. Se hace en un escrito Y GENERALMENTE es el ddo, en el cual debe indicar
expresamente quién es el verdadero poseedor o tenedor, y debe señalar el
lugar de notificación.
iii. Una vez producido el llamamiento, el juez debe ordenar la citación a ese
verdadero poseedor o tenedor. Caso en el cual se pueden presentar dos
cosas:
1. Que el señor comparezca y diga que sí es el verdadero poseedor o
tenedor: se genera la figura de la sustitución procesal, es decir, sale
del proceso el falso y el juez ordena correr traslado de la dda inicial.
2. Que el “supuesto verdadero” no comparezca o no acepte: el proceso
continuará respecto del ddo inicial y respecto de ese poseedor o
tenedor designado por el ddo inicial, y la sentencia surtirá efectos
para los dos falsos.
iv. Llamamiento al verdadero poseedor o tenedor de oficio: esto se da en casos
en que en el expediente aparezca prueba de que el verdadero poseedor o
tenedor es persona diferente a la persona que ha sido ddada inicialmente.
v. El ddo que no realiza el llamamiento queda obligado a indemnizar los
perjuicios al dte, es decir, ante el silencio, si se descubre que no era, quedará
obligado a indemnizar los perjuicios + multa de 15-30 smlmv en favor de la
rama judicial.
81
d. Terceros: no quedan vinculados en la sentencia, ni siquiera se habla de ellos en la sentencia:
i. Coadyuvante:
1. Concepto: Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no
se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte
es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.
a. Concurre con el fin de ayudar a una de las partes para que pueda obtener una
sentencia favorable, porque tiene con esa parte una relación de derecho sustancial
diferente a la que se discute en el proceso, pero que puede verse afectada directa o
indirectamente con la sentencia.
2. Requisitos:
a. La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos.
b. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de
derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
3. Características:
a. OPORTUNIDAD: el coadyuvante debe solicitar su intervención mientras no haya
terminado el proceso: antes de sentencia de única o de segunda instancia.
b. No se puede declarar esto de oficio, es decir, el juez no puede vincular.
c. El coadyuvante en su escrito de intervención deberá explicarle al juez cuál es el
interés: deberá motivar su intervención, ese interés debe ser exclusivamente de
carácter patrimonial, pero excepcionalmente se ha admitido por razones
diferentes.
d. El coadyuvante toma el proceso en el estado en que se encuentre, y puede actuar
en el proceso ejecutando los mismos actos permitidos a las partes. ¿Qué no puede
hacer el coadyuvante? No puede ejercer actos procesales que estén en oposición
con los actos de la parte que ayuda, tampoco puede disponer del derecho en litigio
de la parte que está ayudando.
e. El coadyuvado no puede oponerse a que venga alguien y lo coadyuve si no
únicamente por razones jurídicas o porque no se reúnan las condiciones.
f. Frente al escrito se amerita un pronunciamiento del juez, el juez podrá aceptar o
rechazar la intervención del coadyuvante, y si opta por rechazar lo puede hacer de
plano.
ii. Llamado de oficio:
1. Concepto: quien tiene la legitimación activa del llamamiento de oficio no son las partes
es EL JUEZ, y se llama a un tercero que no estaba vinculado en el proceso, cuando
advierte que entre dte y ddo existe una maniobra contra el tercero.
2. Oportunidad: En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión,
fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las
personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos.
3. El citado podrá:
a. Pedir pruebas,
b. Presentar recursos y
82
c. En general tomar todas las medidas y peticiones tendientes a evitar los perjuicios
personales de él,
4. En la sentencia, el juez no se va a pronunciar sobre esa relación sustancial que dte y ddo
pretendían perjudicar.
5. EJEMPLO: proceso ejecutivo que inicia A contra B, donde A está reclamando el pago de
100millones de pesos garantizados en una letra de cambio y B dice que sí que él debe, no
se opone. El juez entonces empieza a ver que todo va tan fácil al preguntar cosas a A y a
B. Le preguntan a B y él dice que está en proceso de divorcio, el juez llama a la esposa de
B.

SUCESIÓN PROCESAL

Artículo 68 CGP.

Presupuesto: Muerte de alguna de las partes durante el desarrollo de un proceso. Es la solución jurídica a este
suceso.

Solución que propone la figura: La vinculación de los Herederos. Salvo en algunos temas de familia como el
divorcio en donde por la muerte de uno de los cónyuges se da por terminado el vínculo, termina el proceso
pues el juez dictará sentencia decretando el divorcio por la muerte. SOLUCIÓN PRINCIPAL.

1° Hipótesis: Persona ausente o interdicta: La solución es similar sólo que ya no se vincula a los herederos
sino al guardador que se le designa a estas personas cuando son declaradas ausentes o interdicta. Sin
embargo, bajo el marco de la ley 1996 de 2019, que termina con el sistema de la interdicción a uno de apoyo
en la toma de decisiones. Será ahora la persona misma en situación de discapacidad la que se vinculará al
proceso con los apoyos y ajustes razonables que requiera para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, que
incluye claramente el ser parte dentro de los procesos.

En el caso de las personas que fueron declaradas interdictas antes de la vigencia de la ley 1996, estas tendrán
que esperar para vincularse por sí mismas, hasta el momento que se lleve a cabo el proceso de revisión de
todos los procesos de interdicción. Preguntarle a Íngrid.

2° Hipótesis: En el caso de la EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DURANTE EL PROCESO, dice que le


reemplaza quien le sucede a esa persona el derecho debatido, pero no entiendo cuál es el proceso debatido
en estos procesos y quienes serían esos llamados sucesores.

3° Hipótesis: Cesión de Derechos Litigiosos. Es un CONTRATO DE COMPRAVENTA sobre el DERECHO que el


demandante debate en el proceso, el cual aún NO está consolidado (no olvidar que estamos en el marco del
desarrollo de un proceso)

En este caso, quien compra tiene DOS OPCIONES PARA INGRESAR AL PROCESO.

1. Es que es OPCIONAL. Y por eso se hace mediante la figura del litis. ¿? Si la persona decide no intervenir
igual va a surtir efectos a él. LO que YO entiendo es que es opcional si sigue el man que le vendio o si lo
sustituye y entra el a reemplazarlo y a actuar como parte ne el proceso

83
2. Reemplaza a la parte a quien le compro. Pero esta sustitución tiene que ser aceptada tanto por el
quien vendió como por la parte contraria en el proceso1. ¿Qué pasa si no acepta?

¿Cuándo se dice que este derecho puede ser considerado dentro del patrimonio como un activo o pasivo, se
refiere a un activo en el demandante y un pasivo en el demandado? Es decir, esa cesión de derechos litigiosos
se puede dar desde la parte pasiva?SI

¿Cuándo la norma se refiere a litisconsorte sin especificar si es necesario cuasinecesario, se entiende que se
hace referencia al hecho de ser parte?

ACTUACIÓN JUDICIAL.

Reglas de actuación procesal. Art 103 CGP

1° Regla procesal. Términos.

Fin. Determinar EN QUE MOMENTO se deben ejercer las actuaciones judiciales.

Clasificaciones.

Legales. Fijados por la ley, no son prorrogables, SALVO UNO, que es el TERMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO
¿Cuánto se prorroga?

Judiciales. Fijado por el juez cuando la ley no lo ha hecho. Si son prorrogables, si así lo solicita alguna de las
partes interesadas ANTES DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO y bajo una JUSTA CAUSA. La prorroga NO podrá
ser SUPERIOR AL TERMINO INICIAL.

Mixtos. Legislador da un LIMITE de tiempo y el Juez fija un término, que SE PUEDE PRORROGAR, el fijado por
el Juez + la prórroga no puede superar el LIMITE.

Voluntad de las partes. Fijados por las partes, como por ejemplo el TERMINO DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO
DE COMÚN ACUERDO.

¿Qué tipo de términos tenemos? Años, meses y días.

 Año y meses. Se cuentan de corridos y DEBE COINCIDIR EL DÍA DE INICIO CON EL DE FINALIZACIÓN.
 Días. Se cuentan los días HABILES JUDICIALMENTE.
¿En qué momento empiezan a contar los términos? Art. 118 CGP al día siguiente de la notificación de la
providencia que concede el término. El término otorgado en audiencia corre a partir de su otorgamiento.

Importante diferenciar el TERMINO con el TERMINO EJECUTORIO. El termino ejecutorio se refiere al tiempo
que tiene la providencia para quedar en firme, pero otro es el término propio de la providencia. ESTOS POR
REGLA GENERAL CORREN SIMULTANEAMENTE, salvo que la ley diga lo contrario.

Interrupción del término

Cuando dentro del término de ejecutoria de un auto que CONCEDE UN TÉRMINO se interpone recurso. –
BORRA EL TÉRMINO y vuelve a contar el día siguiente a la notificación del auto que MANTIENE LA

1
Mediante un traslado
84
PROVIDENCIA RECURRIDA = Negar el recurso. O partir del tercer día si fuera de Cúmplase. En caso de
accederse al recurso ya no se vuelve a reanudar ningún tiempo transcurrido porque es como si no hubiera
existido

Suspensión del término. Cuando estando el proceso EN TERMINOS entra al despacho por alguna razón, lo
anterior, por cuanto, cuando está en términos se supone que el expediente debe estar en la Secretaría. El
término deja de contarse, pero lo que había alcanzado a correr, no se borra, ese término se reanudará a partir
del día siguiente de la notificación de la providencia que resuelve el asunto que amerito la entrada al despacho
y que tiene que corresponder a:

 I) Petición urgente ii) Algo relacionado con el mismo término.


¿El Secretario tiene antes que preguntarle al juez si va ingresar al despacho? ¿Qué pasa si no lo hace?

Renuncia de términos: Se puede hacer total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La
renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la
providencia que lo señale

Términos para dictar las providencias judiciales por fuera de audiencia: En las actuaciones que se surtan por
fuera de audiencia los jueces ¿Cómo por ejemplo una inspección judicial? y los magistrados deberán dictar los
autos en el término de 10 días y las sentencias en el de 40, contados desde que el expediente pase al
despacho para tal fin.

En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para
sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.

Duración del proceso. Por regla general la duración del proceso NO DEBE ser superior a un año en PRIMERA o
UNICA instancia, término el cual empieza a correr A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN del auto admisorio o
mandamiento ejecutivo cual sea el caso.

Para la SEGUNDA INSTANCIA se tiene 6 meses para proferir sentencia, contados A PARTIR DE LA RECEPCIÓN
del expediente, el cual se hará mediante COMUNICACIÓN DIRECTA DE JUZGADOS.

¿Qué pasa si no se cumple ese término? El juez AUTOMATICAMENTE PERDERA COMPETENCIA, y debe
informarlo a la Sala Administrativa del CSJ y remitir – directamente- el expediente al juez que le sigue en
turno, el cual, deberá a su vez informar a esta oficina del CSJ del a recepción del mismo. Y, a partir de ese
momento tiene igualmente el término máximo de 6 meses para dictar providencia. El vencimiento de los
términos es tomado como criterio de calificación para ese juzgado.

El juez podrá PRORROGAR por una sola vez y por el término máximo de 6 meses la duración del proceso
conforme a la instancia que corresponda, pero tendrá que explicar la necesidad de hacerlo. El auto que
prórroga el término NO admite recurso.

Este término se supone son de plena observancia y para ello se ENVISTE AL JUEZ de las funciones
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN, DISCIPLINARIO Y CORRCIONALES.

85
2º AMPARO DE POBREZA. Es una figura que permite que aquellas personas que NO tengan capacidad
económica para asumir LOS COSTOS de un Proceso no se le niegue el acceso a la justicia. Así entonces, esta
figura tiene alcances procesales, pues busca cubrir los COSTOS DEL PROCESO, más no exime de una eventual
condena que pueda sufrir quien lo solicita. Por ejemplo, porque salió vencido en un proceso.

¿Qué ítems se consideran gastos de un proceso? Auxiliares de la justicia, cauciones

La falta de capacidad de una persona para atender este tipo de gastos se mide a en razón a que si los llegara a
atender pondría en riesgo su supervivencia y la de las personas a las que debe alimentos.

¿A quién aplica? Tanto para personas naturales como jurídicas porque estás últimas también son susceptibles
de pasar por crisis financieras que de asumir costos de un proceso los llevaría a poner en riesgo su objeto
social o pago de salarios etc. Para las Personas Naturales estás lo tendrán que afirmar BAJO LA GRAVEDAD
DEL JURAMENTO. Y, Personas Jurídicas si deberán acreditarlo con sus estados financieros.

Efectos: Exime del pago de costos del proceso. Y los surte desde el momento de la presentación de la solicitud.

Si quien solicita el amparo de pobreza es la PARTE DEMANDANTE está podrá hacerlo al momento de la
presentación de la demanda en ESCRITO SERPARADO o en cualquier momento del proceso. Sin embargo, la
jurisprudencia nacional por razones orientadas a evitar comportamientos oportunistas dentro del proceso,
como, por ejemplo, que por razón de una carga onerosa la parte solicite el amparo, sugiere que las personas
que lo requieren deben solicitarlo EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD PROCESAL, salvo que si se pide más
adelante se acredite como esa calidad de extraordinario ¿Cómo es el tema del amparo de pobreza antes de la
presentación de la demanda para efectos de la prescripción, que interrumpirá la prescripción, si la demanda
es presentada 30 días después a la aceptación del cargo del abogado….¿pero entonces si se puede solicitar
antes de la presentación de la demanda?

Si quien lo solicita es la PARTE DEMANDADA o persona que deba intervenir o aplazada, esta lo solicitará
dentro del término que tuviere para contestar demanda o para comparecer a la diligencia, so pena de ser
extemporáneo. La solicitud se presentará simultáneamente con la presentación de la demanda o escrito de
intervención.

En caso de presentarse EXTEMPORANEAMENTE un amparo de pobreza, quien lo pide será condenado a una
multa de 1SMLV que va para el Fondo de MODERNIZACIÓN de la Rama judicial.

Trámite que se le da: Si el demandante lo presenta junto con la presentación de la demanda se RESUELVE EN
AUTO ADMISORIO de la demanda. Si se presenta durante algún otro momento del proceso la regla general es
que deberá resolverse inmediatamente.

Designación de apoderado. Si es el caso se designará un abogado para la persona, lo cual se hace en el auto
que concede el amparo de pobreza, los términos correspondientes, empezaran a darse en el momento en que
el apoderado acepte el cargo.

 Frente a la aceptación del cargo. Es de obligatorio cumplimiento el asumir la defensa para el abogado
que es designado, salvo que presente motivo o justificación para no asumirlo dentro de los 3 días

86
siguientes a su designación – es decir a partir del día siguiente a la notificación del auto admisorio de
la demanda-
 Si el abogado no acepta, es considerado como una FALTA A LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL y
será eliminado de toda lista de abogados y pagará como multa de 5 a 10 smlv. Este abogado lo
representará en toda la diligencia, por cualquier cosa, que deba ser reemplazado y sustituido lo
decidirá el juez que lo designo.
Remuneración del apoderado. Los honorarios de plano son fijados por el juez y la condena en costas
procesales (lo mismo para los auxiliares) a la parte contraria van a ir destinadas para el pago de estos
honorarios, lo que se llama AGENCIAS EN DERECHO. En caso de que el amparado obtuviese PROVECHO
ECONOMICO EN PROCESOS DECLARATIVOS, pues el 20% irá para el abogado y el 10% en los demás!

Facultades del apoderado designado de oficio. La de un curador ad litem, más las que el AMPARADO le
confiere, podrá sustituir el poder y cualquier falta a sus deberes o a la exigencia de un pago diferente que le
corresponde es FALTA A LA ETICA PROFESIONAL.

Terminación. A petición de parte presentando las pruebas que corresponda de lo cual se dará traslado al
amparado. La causa, la variación en las causas que dieron lugar a su declaratoria.

-NO cabe el amparo de pobreza cuando en el proceso se pretenda hacer valer un derecho litigioso (derecho
que se está haciendo valer en un proceso litigioso) a título oneroso.

-Si el amparado constituye apoderado, el que designó el juez podrá pedir la regulación de sus honorarios,
como dispone el artículo 76.

3º ALLANAMIENTO.

Se habla de dos significados que puede tomar esta palabra:

 Aceptación total e incondicional de las pretensiones de una demanda, caso en el cual se procede a
dictar Sentencia favorable en favor del DEMANDANTE.
Cuando el allanamiento no se refiera a la totalidad de las pretensiones de la demanda o no provenga
de todos los demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso continuará respecto de las
pretensiones no allanadas y de los demandados que no se allanaron.

 Orden en el marco de las diligencias judiciales. Dentro de la práctica de alguna diligencia judicial como
lo puede ser medidas cuaterales, diligencia de entrega, práctica de pruebas, puede el juez decretar un
ALLANAMIENTO cuando necesitare ingresar a un inmueble, nave o aeronave y no le es permitido. Para
ello, el juez al momento de practicar la diligencia DEBE ANUNCIAR A VIVA voz a las personas que
ocupan el inmueble, nave o aeronave, cual es el objeto de la diligencia y sí no le permitieren el ingreso
el juez PUEDE DECRETAR EL ALLANAMIENTO y valerse de la fuerza pública.

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Esta facultad, se encuentra IMPLICITA en el auto que decreta la práctica de esas diligencias, y en caso de que
dicha diligencia deba llevarse a cabo mediante comisión a otro juzgado podrá ser cualquiera de los dos jueces
los que decrete el allanamiento. Si el juez observa que existe temor de verse truncada u obstaculizarse la
diligencia podrá disponer de las MEDIDAS DE SEGURIDAD que considere necesarias para salvaguardar las
cosas objeto de la diligencia.

¿En qué momento debe practicarse el allanamiento? En horas hábiles. Sin embargo, el artículo 172 del CGP
permite que pueda hacerse en días INHABILES cuando así lo considere de urgencia del juez, pero para ello
tendrá que informarle a las partes o ellas mismas lo podrán solicitar ante el juez.

Esta diligencia en horas inhábiles SOLO APLICA PARA PRÁCTICA DE PRUEBAS, diligencias de entrega y
medidas cuaterales solo en horas hábiles.

¿A quién NO puede practicársele el allanamiento? Diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Colombia,


pues se entiende que sobre ellos no se tiene jurisdicción.

4º REGLAS PARA LLEVAR A CABO LAS AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS.

1. Iniciación y concurrencia.
1.1 Iniciación: Las audiencias deben iniciar en el primer minuto de la hora y fecha fijada,
independiente de que las partes que deberían asistir se encuentren presentes o no. Quienes se
vinculen a la audiencia después de iniciada, se vinculará en el Estado en que se encuentren las
audiencias.
1.2 Concurrencia. Las audiencias y diligencias deben estar presididas por el juez o los magistrados
que conformen la sala, so pena de nulidad de la actuación surtida. En los casos de magistrados,
se podrán surtir las audiencias y diligencias con la mayoría de los magistrados en la sala cuando
la ausencia que se presente sea por fuerza mayor o caso fortuito de lo cual se dejará constancia
en el acta que corresponda.
1.3 Cambio de juez que DEBA PROFERIR SENTENCIA. Sea en primera o en segunda instancia, este
debe convocar a una AUDIENCIA especial con el fin de permitir alegar nuevamente a las partes.

2. Concentración. Las audiencias deben llevarse a cabo sin solución de continuidad. Lo cual debe ser
previsto por el juez al momento de programar las audiencias. Dice el Código que la falta a este deber se
constituye como GRAVE
3. Intervención de las partes. No mayor a 20 min. Salvo que el juez de oficio o a petición de parte decida
autorizar un tiempo mayor, pero en cumplimiento del principio de igualdad debe aplicarse para ambas
partes.
4. Publicidad. Regla general son públicas, salvo que el juez por algún motivo especial decida LIMITAR la
concurrencia de terceros.
5. Grabación. Toda actuación será grabada por medio tecnológico o cualquier otro que permita llevar su
registro. En caso de fallas técnicas el juez puede ordenar que el registro se debe por escrito en acta.

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Pueden las partes solicitar copias de estas proporcionando los medios para ello. El ARCHIVO DEL
JUZGADO guardará copia de las grabaciones y actas de la audiencia hasta que acabe el proceso.
6. Prohibiciones. Por regla general el acta de las audiencias o diligencias SOLO debe contener la
identificación de las partes que intervinieron y si es el caso la parte resolutiva de la sentencia. El
juzgado NO hará transcripción escrita de las diligencias llevadas a cabo.
7. Idioma: Tendrán que surtirse en castellano y deberá el juez asignar a algún interprete (servidor,
particular o auxiliar de la justicia) de llegar a ser necesario, el cual tomará posesión en la misma
audiencia para la cual va a ser llamado.
8. Hora de las diligencias: Por regla general todas deben hacerse en horas hábiles, salvo algunos casos
que vimos pueden autorizarse en horas inhábiles. Sin embargo, si empezó en hora hábil dispone el CGP
que no hay problema de continuarse en hora inhábil.

Se permite la concurrencia de las partes a las audiencias o diligencias por medios tecnológicos cuando así el
juez lo autorice.

*Uso de las tecnologías de la información: Dispone el CGP que deberá en todo caso procurarse el uso de estas
tecnologías y de la comunicación con el fin de FACILITAR y AGILIZAR el acceso a la Justicia. El CGP prevé la
integración de lo que se llama EL PLAN DE JUSTICIA DIGITAL que se refiere al grupo de herramientas que van a
permitir la digitalización de los expedientes y el litigio la línea, dispone el código que gradualmente se tendrá
que ir haciendo este paso a la JUSTICIA DIGITAL*

Regla general respecto de los traslados. Si son traslados que DEBAN SURTIRSE en AUDIENCIA esto se hará
mediante el otorgamiento de la palabra a las partes. Si se trata de otro traslado el mismo deberá correrse por
el término de tres días (salvo que se disponga otra cosa) mediante la publicación que se hará en una lista que
para ello dispondrá el juzgado POR EL TÉRMINO DE UN DÍA (y correrán los tres días desde el día siguiente).

Copias y certificados del proceso.

 Copias: Del expediente se podrá solicitar copias SALVO QUE EXISTA RESERVA LEGAL. Para ello, PODRA
HACERSE UNA PETICIÓN VERBAL que atenderá el Secretaría sin necesitad de autorización judicial. En
algunos casos la ley podrá exigir que se trate de copias autenticas
o Si lo que se requiere es una copia de una SENTENCIA que va a servir como título ejecutivo
deberá expedirse UNA CERTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA de dicha sentencia.
o Para el trámite de recursos y otras actuaciones deberá hacerse uso de los medios tecnológicos
para remitir las copias a que haya lugar, SI NO SE PUEDE se procederá a solicitar a la parte
interesada que pague el valor de las copias dentro de los 5 días siguientes a la notificación del
auto de la providencia que lo ordene SO PENA de declararse Desierto el recurso.
 Certificaciones. El SECRETARIO podrá expedir certificaciones de la existencia del proceso, del estado en
el que está y de EJECUTORIA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES sin necesidad de autorización judicial. De
igual forma el juez podrá expedir certificaciones de los hechos que se surtieron ante él.
 Desglose de documentos del expediente. Se podrá hacer con el fin de ENTREGAR LOS DOCUMENTOS A
QUIEN LOS HAYA ENTREGADO y sólo una vez haya vencido el término para la tacha de falsa o cuando

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dicha tacha ha sido desestimada. De los documentos desglosados DEBERA TENERSE UNA COPIA EN EL
EXPEDIENTE.
o Documentos contentivos de una obligación: El desglose podrá hacerse en determinados
casos como lo son: 1) Que contenga una obligación diferente a l que se debate en el
proceso 2) Que existan prendas o hipotecas que garanticen varias obligaciones 3) Que
un juez penal lo solicite 4) Cuando haya terminado el proceso indicándose si la
obligación se cumplió total o parcialmente. Si se cumplió totalmente quien podrá
solicitar el desglose SERA UNICAMENTE EL DEUDOR entregándosele una certificación de
cumplimiento de dicha obligación.
Consulta de expedientes. No olvidar que quienes están facultados para hacer la consulta de un expediente
son: 1) Las partes, los apoderados de estas y las personas cuyos apoderados DE FORMA escrita autoricen para
revisar el expediente 2) Los abogados con tarjeta profesional, únicamente después de NOTIFICADA LA PARTE
DEMANDADA 3) Los auxiliares de la justicia en las ACTUACIONES EN LAS QUE SON PARTE 4) Los funcionarios
públicos y 5) Los estudiantes de consultorio jurídico. *Si hay dentro del expediente alguna diligencia pendiente
de NOTIFICAR PERSONALMENTE estas personas podrán consultarlo una vez se haya surtido dicha notificación*

Retiro del expediente. NO debe hacerse, el expediente mientras el proceso esté en curso DEBE PERMANECER
en el JUZGADO.

Reconstrucción del expediente. Se acude a esta figura cuando hay una pérdida PARCIAL o TOTAL del
expediente, para lo cual a SOLICITUD DE PARTE u OFICIO y se llevará con tal fin una audiencia en donde
deberá corrobarse la ÚLTIMA UBICACIÓN que tenía el expediente y la última actuación surtida, solicitando a
las partes los documentos o grabaciones que tengan en su poder que sirva para tal fin. Si definitivamente no
puede reconstruirse o la pérdida parcial realmente NO permite continuar el proceso, este se DECLARARÁ
TERMINADO. En caso de reconstruirse parcialmente el proceso PODRA CONTINUAR incluso con la
prescindencia de los documentos que hagan falta.

Incidentes. Por regla general se tramitan bajo los asuntos EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA LEY, si no
es así SE RECHAZARÁ DE PLANO LA SOLICITUD y quien lo vaya a promover deberá indicar los hechos que lo
fundamentan, que es lo pide o pretende con dicho incidente y las pruebas que para el efecto prentenda hacer
llegar. Las partes SOLO PODRÁN PROMOVER incidente dentro de la audiencia SALVO que ya se haya dictado
sentencia, y de ese escrito deberá correrse traslado a la otra parte para que se pronuncie y haga valer las
pruebas respectivas. Si el incidente a realizar NO CONCUERDA con el objeto de la audiencia en donde se
piensa surtir se hará POR FUERA DE AUDIENCIA y en estos casos el termino de traslado será de tres días y
posterior a ello EL JUEZ CONVOCARÁ UNA AUDIENCIA. Los incidentes tienen la virtualidad DE PRECLUIR en el
sentido en que una vez promovidos no podrá hacerse por causa posterior a menos a que se refiera a hecho
posteriores a los ya surtidos en el incidente *Los incidentes NO SUSPENDEN EL CURSO DEL PROCESO y se
resuelven en sentencia salvo disposición en contrario*

5º CONCILIACIÓN. Es entendido como un REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD para los procesos civiles. Con un fin
que persigue lograr un poco más de descongestión judicial, por eso se le pide a las partes que antes de que
acudan a la justicia intenten EXTRAJUDICIALMENTE resolver sus conflictos.

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¿Qué significa requisito de procedibilidad? Que de no presentarse se INADMITE la demanda y se otorga el
término de 5 días para subsanar ese requisito. En procesos LABORES Y ARBTRALES no es obligatorio, en
familia mucho no lo es.

¿Asuntos que se pueden conciliar? Por regla general todos aquellos que sean conciliables ¿Cuáles, estado
civil, patria potestad? y que se trate de un proceso declarativo.

 Excepciones en los procesos declarativos. Divisorios, de expropiación o donde deba citarse a personas
indeterminadas o cuando se pretenda pedir medidas cuaterales en un proceso.
 No se puede conciliar cuando no se conozca la dirección de notificación de la otra parte.
Tramite. Se presenta solicitud ante UN CONCILIADOR, el cual debe estar reconocido en su calidad por el
Ministerio de Justicia. Esta solicitud NO es una demanda, y se trata de unos requisitos mínimos de
identificación, como identificación de las partes, del objeto de la controversia, de la cuantía de las
pretensiones y allegar documentos que permitan ilustrar al conciliador en lo que va a suceder.

La conciliación debe LLEVARSE A CABO PERSONALMENTE POR LAS PARTES, es facultativo si ellas quieran
asistir con su abogado, pero este NO podrá intervenir. Se llevará a cabo con el abogado únicamente, cuando
una de las partes tenga un domicilio diferente a donde se surtirá la conciliación o se encuentre por fuera del
país, este abogado debe contar con la facultad para poder conciliar. Si alguna parte no asiste tiene derecho a
JUSTIFICAR SU INASISTENCIA dentro de los 3 días siguientes so pena de una sanción pecuniaria de 2smlv.

A PARTIR DEL momento en que se presente la solicitud empieza a correr el término MAXIMO de 3 meses
para llevar a cabo esta diligencia de conciliación. Dentro de este tiempo pueden pasar varias cosas: 1. Se
llegue a un acuerdo, hace TRANSITO A COSA JUZGADA y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO 2. No se llegue a un
acuerdo 3. No se realice la audiencia dentro de este tiempo. Todas ellas darán lugar a entender que se AGOTO
EL REQUISITO y se levantará un ACTA que servirá como prueba en el futuro proceso del cumplimiento de este
requisito.

La presentación de la SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, SUSPENDE termino de prescripción o caducidad que va


corriendo.

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA

Todo proceso civil inicia con la presentación de una demanda, donde quien demanda consignará las
pretensiones que dan ejercicio a su derecho de acción. NO EXISTE LIBERTAD DE FORMA, pues deberán las
partes ajustarse a la disposición del artículo 82 del CGP, SIN PERJUICIO que para algunos procesos especiales
los requisitos varíen sea suprimiendo o agregando alguno adicional.

Estos requisitos consisten básicamente en lo siguiente:

1. Identificación y designación del juez al cual debe dirigirse esta demanda. (Reparto)
2. La identificación de las partes: El demandante, su apoderado, el demandado, con números de
identificación y de tratarse de PJ o patrimonios autónomos con el NIT.
3. La pretensión que fundamentan la demanda, de forma clara y expresa.

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4. Los hechos que fundamentan las pretensiones, debidamente numerados y que deben referirse a un
solo hecho.
5. La petición de pruebas que pretende hacer valer y la indicación de cuales obra en poder del
demandado.
6. Juramento estimatorio si así es necesario.
7. Cuantía si así es necesario para determinar la competencia.
8. Dirección física y electrónica de identificación de las partes. Si se desconoce la del demandado debe
afirmarse bajo la gravedad del juramento.

La demanda y anexos SE PERMITE presentarse por mensaje de datos que NO deberá contener firma digital
sino la identificación de quien presenta

Si se probare que el demandante PROPORCIONÓ información falsa, además de las consecuencias penales
MEDIANTE INCIDENTE se le condenará a el pago de una multa de entre 5 a 10 smlv.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

Puede ser de dos formas:

Objetiva. No toma en cuenta cuantos sujetos procesales intervienen sino la cantidad de pretensiones. Así
entonces, EL DEMANDANTE podrá formular varias pretensiones que NO sean conexas entre sí para ser
tramitadas bajo un mismo proceso, si cumplen con lo siguiente:

o Que todas ellas sean competencia del mismo juez.


o Que NO SE EXCLUYAN ENTRE SÍ. Se podrán presentar pretensiones principales y subsidiarias.
Frente a las cuales el juez NO podría alterar el orden en que fueron presentadas, sin embargo,
si podrá resolver primero alguna por la importancia que reviste, por ejemplo, una NULIDAD.
 NO prospera las pretensiones principales, se pasa a ver las subsidiarias.
 Prosperan las principales NO se resuelven las subsidiarias y NO se afecta con ello la
congruencia de la sentencia.

 Subjetiva. De acuerdo con la cantidad de SUJETOS PROCESALES que presenten las pretensiones, lo que
se cobija bajo la figura del LITIS CONSORTE FACULTATIVO. Uno o varios demandantes pueden
formular contra varios o uno de los demandados, en los SIGUIENTES CASOS:
o Tengan la misma causa.
o Versen sobre el mismo objeto
o Tengan una relación de dependencia.
o Cuando deban servirse de las mismas pruebas.

Para que pueda darse esta acumulación solo se necesita que pase UNA DE CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES
SITUACIONES sumado al cumplimiento de los requisitos de las acumulaciones de pretensiones objetiva.

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Acumulación pretensiones proceso ejecutivo. Las diferentes obligaciones de VARIOS ACREEDORES, entonces
sería una subjetiva, versen sobre los mismos objetos del deudor, total o parcialmente.

1) A nivel DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL, se habla también de otras modalidades de acumulación de


pretensiones, que no se encuentran en la ley;

a) En la acumulación sucesiva el demandante formula varias pretensiones, pero cada una de ellas
resulta ser independiente de las otras, lo que implica que no se encuentran atadas, son pretensiones
autónomas y sucesivas, la prosperidad o no de alguna de ellas, no trae ninguna consecuencia frente a
las otras.

b) acumulación consecuencial, las pretensiones no son absolutamente autónomas, sino que unas
dependen de otras, por ende, la prosperidad o no de una pretensión, termina afectando a las demás,
puesto que ellas se encuentran vinculadas. Cuando una de esas pretensiones se niega, automática se
genera la negativa de las demás.

ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Podrá surtirse acumulación de procesos que se encuentren EN LA MISMA INSTANCIA, HASTA ANTES DE
SEÑALARSE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, aunque no se haya dado la notificación del auto
admisorio de la demanda, siempre y cuando sean susceptibles de tramitarse bajo el mismo procedimiento y
en los siguientes casos.

1. Cuando las pretensiones de las demandas sean susceptibles de acumulación de pretensiones.

2. Cuando las pretensiones sean conexas y los demandantes y demandados sean recíprocos.

3. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito se fundamenten en el mismo hecho.

Se dio la acumulación ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Si en ninguno de los procesos
objeto de acumulación se ha notificado al demandado, las notificaciones deberán surtirse PERSONALMENTE.

Si se dio POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Si en ALGÚN proceso ya se dio la


notificación del auto admisorio de la demanda, se notificará por ESTADO la notificación del auto admisorio del
proceso que se encuentre pendiente ADICIONAL a la notificación que también por estado se deba hacer DEL
AUTO ADMISORIO DE LA NOTIFICACIÓN. Quien se notifique podrá solicitar copia de la demanda y los anexos
dentro de los 3 días siguientes a la notificación, termino una vez vencido dará lugar a correr el término de
ejecutoria y el término ¿Una vez ordenada la acumulación de procesos la contestación de la demanda que se
encuentre pendiente se surtirá ante el nuevo juez de la acumulación?

Si algunos del proceso van más adelantadas las actuaciones, ESTE SE SUSPENDERÁ hasta tanto el otro proceso
llegue al mismo punto.

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Competencia: Si hay un superior jerárquico en alguno del proceso se le enviará a este. Si son de la misma
categoría será competente el juez del PROCESO MÁS ANTIGUO lo cual se va a medir a partir de la notificación
del auto admisorio de la demanda.

Trámite de la acumulación. Quien la solicite debe exponer los hechos que la fundamentan.

 Son dos procesos que están en el MISMO DESPACHO JUDICIAL. Se resuelve de plano.

 Son dos procesos que están en DIFERENTE DESPACHO JUDICIAL. Deberá el peticionario indicar el
estado del proceso en el que se encuentra y ALLEGAR COPIAS DE LAS DEMANDAS QUE
FUNDAMENTAN LOS PROCESOS QUE SE PRETENDEN ACUMULAR. De decretarse la acumulación se
emitirán los oficios respectivos para la remisión del expediente.

JURAMENTO ESTIMATORIO

Es una ESTIMACIÓN JURAMENTADA, RAZONADA Y DISCRIMINADAS de las sumas que se pretenden en pago
dentro de un proceso. Orientado bajo el principio de LEALTAD PROCESAL de las partes.

¿Cuándo debe hacerse? quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de
frutos o mejoras. Cuando se PRETENDA el pago de sumas dinerarias, cómo indemnización, compensación de
frutos o mejoras.

Efectos. La misma será PRUEBA de las sumas que se pretenden SALVO que sea OBJETADA dentro del término
de traslado de la demanda. Si es así, dicha objeción DEBE SER IGUALMENTE RAZONADA Y DISCRIMINADA,
para ser válida. Y de la misma se CORRE TRASLADO por 5 días a quien estimó inicialmente para que pueda
defenderse.

Pese a esto, el juez también de oficio puede decretar pruebas para comprobar realmente la suma si tiene
sospechas de que la misma es NOTARIAMENTE ilegal o injusta.

Sanción. Se parte de la DIFERENCIA entre lo estimado y lo probado. Si esa cantidad estimada EXCEDE EN UN
50% la PROBADA aplicará una sanción del 10% sobre la diferencia entre lo estimado y lo probado. En el caso
de FALTA DE DEMOSTRACIÓN por negligencia o temeridad la sanción será un 5% sobre esa diferencia.

Esto lleva a decir que la Corte en Sentencia C- 157/2013 estableció que la aplicación de esta sanción NO ES
OBJETIVA, es decir, que no puede aplicarse únicamente por el hecho de corroborar la diferencia, sino que
tiene que analizar el comportamiento de las partes al momento de la estimación, pues puede que suceda que
la estimación que hizo el demandante fue sobre los elementos de juicio que tenía que no eran suficientes para
una estimación realmente acertada.

¿Si se prueba más? El juez NO podrá reconocer suma superior a la estimada, SALVO que se trate de
PERJUICIOS causados después de la presentación de la demanda o que se haya objetado y que se haya
probado que la suma es mayor.

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¿Cuándo no se hace? Cuando sea hecho por un incapaz o cuantificación de daños EXTRAPATRIMONIALES.

- IMPORTANTE: Las sumas que irán en la pretensión, no necesariamente irán en el juramento estimatorio.

Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la
condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

REQUISITOS ADICIONALES DE LAS DEMANDAS. – Hace referencia a IDENTIFICACIÓN

Si la demanda versa sobre bienes inmuebles, se debe identificar de la manera más precisa y clara. Si se trata
de bienes URBANOS sus linderos, nomenclatura, ubicación y demás cosas que lo identifiquen. En los predios
RURALES su Localización, con predios colindantes, y como es conocido dentro de la región.

Los BIENES MUEBLES se identificarán por su cantidad, calidad o cosas que lo logren identificar.

En aquellos procesos donde SE PRETENDA UNA UNIVERSALIDAD, bastará que se PRETENDA la generalidad o
la parte o cuota que se pretenda.

Cuando se pretendan MEDIDAS CAUTERALES, se deberá identificar se forma correcta, completa y clara el
objeto o personas sobre lo que recae

ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda debe acompañarse:

1. El PODER para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.

2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el


proceso, en los términos del artículo 85. (Cuando ello no aparezca en bases de datos).

3. Las PRUEBAS EXTRAPROCESALES y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en
poder del demandante.

4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.

5. Los demás que la ley exija.

REGLAS PARA LLEVAR A CABO DEMANDA CONTRA HEREDOS DE UNA PERSONA

Supuesto de hecho. En un proceso DECLARATIVO o EJECUTIVO se pretende demandar a los herederos de una
persona.

Sin proceso de sucesión iniciado. No se conocen los herederos, se deberá demandar a TODOS LOS
INDETERMINADOS que tengan esa calidad. Para ello, el juez en el auto admisorio de la demanda ORDENARA
EL EMPLAZAMIENTO

 Si se conocen, se demanda a conocidos (sean testamentarios o no, sin importar que no hayan aceptado
la herencia) + indeterminados.

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En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto
admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el término
para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará que para
efectos procesales la aceptan.

EN EL PROCESO EJECUTIVO, donde se demanda herederos de una persona que no ha iniciado proceso de
sucesión y se demanden ÚNICAMENTE HEREDEROS INDETERMINADOS el juez DESIGNA un administrador
PROVISIONAL DE LA HERENCIA.

SI YA SE INICIO PROCESO DE SUCESIÓN. Se debe demandar a los herederos reconocidos en dicho proceso de
sucesión, los conocidos e indeterminados. Si tuviere ALBACEA (ejecutor testamentario) se demanda a este, si
se tratare el proceso sobre bienes sociales deberá demandarse al cónyuge.

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda se presentará físicamente ante el SECRETARÍO DEL JUZGADO cuando solo hay un juzgado o ante
la OFICINA JUDICIAL DE REPARTO, de cuya fecha de dejará constancia.

De la demanda debe allegarse UNA COPIA para el ARCHIVO DEL JUZGADO y copias de la demanda y anexos
conforme a la cantidad de demandados a los que haya que surtir traslado + Copia digital de la demanda y sus
anexos.

1. Demanda original + anexos


2. Para el traslado a demandados: Demanda y anexos
3. Para el archivo del Juzgado: Demanda

Al momento de la presentación, el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados, y si no


estuvieren conformes con el original los devolverá para que se corrijan. – sin embargo, en la oficina de reparto
esto no pasa, ellos miran que esté firmada que este el poder pero no verifican que todos los documentos
correspondan a lo enunciado-

ACTUACIONES DEL JUEZ FRENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. RECHAZO DE PLANO. En tres casos: 1. Falta de jurisdicción 2. Carencia de competencia 3. Operacia de


CADUCIDAD. En los dos primeros casos, el juez deberá remitir el expediente al Competente. En el
segundo de los casos se refiere que se devuelven los ANEXOS sin necesidad de desglose.

2. INADMISIÓN. Se produce por la FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES que trae la
ley, como, por ejemplo: 1. Requisitos de presentación de demanda 2. Falta de anexos que indica la ley
3. Falta de requisitos legales para acumular pretensiones 4. Falta de juramento estimatorio cuando sea
necesario 5. No se acompañe poder por el apoderado 6. Cuando quien formule demanda sea un
incapaz, en este caso se debe remitir el expediente al DEFENSOR DE INCAPACEZ para que este valore
la situación y determine si esa persona tiene las capacidades para contratar un abogado.

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¿Qué pasa cuando hay pacto arbitral? NO es causal de INADMISIÓN o RECHAZO, deberá alegarse por medio
de EXCEPCIÓN PREVIA que de resultar probada resultará en la TERMINACIÓN DEL PROCESO.

Los RECHAZOS de las demandas no se toman ni como ingresos ni egresos del juzgado para efectos de
calificación, el juez debe remitir SEMANALMENTE UN INFORME de las demandas rechazadas.

Recursos:

 Auto que inadmite la demanda: NO ADMITE RECURSO.


 Auto que rechaza la demanda: Apelación o reposición. Pese a que es contra el auto que rechaza la
demanda, el superior podrá pronunciarse respecto del auto que no admitió la demanda.

3. ADMISIÓN. En el AUTO ADMISIORIO de la demanda se ordena: 1) Notificar 2) Correr traslado por el


término que se indique 3) El trámite por el que se deba surtir el proceso 4) Conformar el litisconsorte
necesario 5) Ordena al demandado a aportar los DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEMANDANTE
que afirmó este tenía.

El TRASLADO, se hace mediante entrega física o por mensaje de datos de la DEMANDA Y SUS ANEXOS a los
demandados, su representantes apoderados o curador ad litem. Si son VARIOS DEMANDADOS el término de
traslado CORRE DE FORMA INDEPENDIENTE PARA CADA UNO, salvo, que estén representados por un mismo
apoderado ahí sería COMUN.

 Si la NOTIFICACIÓN se hace por CONDUCTA CONCLUYENTE, COMISIONADO, O POR AVISO, el


demandado podrá solicitar la reproducción de la demanda y sus anexos dentro de los tres (3) días
siguientes, vencido el cual empezará a correr el término de ejecutoria contra el auto admisorio de la
demanda y el término de traslado.

RETIRO DEMANDA. Por regla es un ACTO SECRETARIAL que podrá hacerse siempre y cuando NO SE HAYA
NOTIFICADO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA a NINGUNO de los demandados. De ser así, es
IMPOSIBLE el retiro, pero se puede proceder por la vía del DESISTIMIENTO, con la desventaja que este hace
tránsito a cosa juzgada.

 En caso de que con esa demanda se hayan PEDIDO MEDIDAS CAUTERALES, ya ese acto secretarial
pasara a ser tramitado por el juez, por cuanto el deberá dictar un AUTO QUE AUTORICE EL RETIRO y en
el cual se ordenará levantar dichas medidas y la CONDENA AL PAGO DE PERJUICIOS al demandante.
Cuya tasación se surtirá VIA INCIDENTE.

CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y REFORMA DE LA DEMANDA. El demandante podrá hacer cualquiera de estas


tres acciones en CUALQUIER MOMENTO desde la presentación HASTA ANTES DEL AUTO QUE SEÑALA FECHA
PARA LA AUDIENCIA INICIAL.

Reforma. Cuando se ALTERA o alguna de las partes procesales, las pretensiones, hechos que la fundamentan o
se allegan nuevas pruebas. OJO “alterar” significa que es una modificación más no se permite que se

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SUSTITUYA en su totalidad las partes, hechos o pretensiones. Esta reforma está sujeta a admisión, inadmisión
o rechazo de plano. Si se RECHAZA LA REFORMA, sobrevive la inicial.

 Reforma DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA AL DEMANDADO. Si


el juez acepta la reforma, esta reforma va a ser notificado por AVISO al demandado, y se le correrá
traslado por LA MITAD DEL TÉRMINO INICIAL que se concedió para la demanda inicial y dicho término
empezará a correr TRES DÍAS DESPUÉS de la notificación de dicha reforma.
 Reforma ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA AL DEMANDADO.
Correrán los términos normalmente.

¿La contestación de la demanda se puede reformar? NO. Sin embargo, se dice el demandado podrá dar
contestación tanto a la demanda inicial como la reforma.

¿Cómo se pretensa la reforma? Debidamente integrada en un solo escrito.

¿Si se reforma la demanda antes de la notificación del auto admisorio de la demanda inicial, se modifican los
treinta días para notificar al demandante de su rechazo o admisión definitiva? No se modifican los treinta días,
esos días se predican de la demanda inicial. Si el juez logra pronunciarse en ese tiempo de la demanda inicial,
este ya cumplió, la ley no dice que se deba hacer lo mismo de la reforma.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA:

Prescripción y caducidad. Son dos fenómenos que se refieren al paso del tiempo y los efectos que esto tiene
en los derechos de las personas o situaciones jurídicas.

Prescripción extintiva: Extingue LA ACCIÓN para reclamar coercitivamente ese derecho más no el derecho.
¿Qué fundamento tiene? La inoperancia del acreedor para exigir ese derecho.

Prescripción Adquisitiva: Premia el paso del tiempo con la adquisición de determinado derecho.

La prescripción no puede ser declarada de oficio por el juez, de manera que si no se alega vía excepción se
entiende que el demandado ha estado de acuerdo con ese paso del tiempo.

Caducidad. Extingue EL DERECHO MISMO. Por eso cuando el juez la ve la tiene que declarar de oficio y es
motivo de rechazo de plano de la demanda.

Es importante aclarar que sobre la PRESCRIPCIÓN opera la INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN, mientras que en la
CADUCIDAD hablamos de inoperancia.

98
Constitución en mora. El auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo producen los efectos de
constituir en mora al deudor. Ejemplo. El auto que declara abierto el proceso de sucesión cumple los efectos
de constituir en mora a los herederos para la aceptación o repudio de la herencia.

¿Cómo se produce la Interrupción de la . PRESCRIPCION e I. CADUCIDAD?

 Civil.
o Judicial. Presentación de la demanda ANTES DEL VENCIMIENTO DE TÉRMINO DE
PRESCRIPCIÓN. Admisión de la demanda o admisión después de inadmisión, siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la
notificación al demandado.
o Extrajudicial. Requerimiento directo al deudor. Un documento, en el que se haga
requerimiento expreso para que pague. Y los efectos empiezan a contar a partir del
recibimiento del deudor del requerimiento.

 Natural. Cuando es el deudor quien reconoce la deuda ya sea expreso o tácitamente. ESTO CUANDO
ES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. Si el reconocimiento de la deuda se da POSTERIOR AL
VENCIMIENTO DEL TÉRMINO SE PRODUCE LA RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN.

INTERRUPCIÓN P Y INOPERANCIA CADUCIDAD VARIOS DEMANDADOS:

 Litis facultativo. La I.P e I.C produce efectos de manera separada en cada uno de ellos. Se podrán
notificar separadamente y así se ira produciendo los efectos.
 Necesario. Será necesario notificar a todos para que se surtan los efectos.
 Cuasinecesario. Entiendo que también corren separadamente como en el Litis facultativo salvo que
exista solidaridad.

INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y OPERACIA DE LA CADUCIDAD.

No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos:

 Cuando se desiste de la demanda.


 Cuando el proceso termine por: 1) Inexistencia de alguna de las partes 2) Incapacidad o indebida
representación 4) Falta de prueba de la calidad con la que se actúa cuando ello es necesario (heredero,
cónyuge, albacea, administrador etc)
 Cuando exista sentencia absolutoria al demandado.
 Cuando exista una nulidad y ELLA COBIJE EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA solo si se demuestra
culpabilidad del demandante.
 Cuando prospere la excepción previa de cláusula compromisoria, SALVO que la demanda arbitral se
presente dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria del auto que declara terminado el proceso.
99
 Si el proceso termina POR DESISTIMIENTO TÁCITO.
 Falta injustificada de las partes a la audiencia inicial.

DEMANDADO FRENTE A LA DEMANDA

 GUARDAR SILENCIO. Generalmente se produce por vencimiento de términos

Efectos. I) Se PRESUMIRAN ciertos aquellos hechos que son susceptibles de confesión. Sin
embargo, esta presunción SE PUEDE DESVIRTUAR durante el curso del proceso. Ii) El demandado
PIERDE OPORTUNIDAD PROBATORIA, las pruebas serán entonces las del demandante y las que el
juez decrete de oficio. Iii) Pierde la oportunidad de PROPONER EXCEPCIONES DE MÉRITO. En
algunos procesos especiales tendrá como efecto el equivalente a dictar una sentencia favorable al
demandante, así entonces, por ejemplo, en los PROCESOS EJECUTIVOS, si el demandado no dice
nada, se dicta auto que ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN o en los procesos de restitución
de inmueble, se dicta auto que ORDENA LLEVAR A CABO LA RESTITUCIÓN.

Contestación deficiente. Se presumirán ciertos los hechos susceptibles de ser probados mediante confesión.

1. ALLANARSE. Aceptar las pretensiones de la demanda y por ende los hechos que la fundamentan.
 Este allanamiento tiene que ser SIMPLE Y LLANO lo que significa que NO sea condicional. A su
vez, esto NO implica que no se pueda allanar parcialmente.
 Efectos. Si se ALLANO TOTALMENTE, se procederá a dictar favorable al demandante, si se
allana parcialmente, prosperarán las pretensiones que se fundamenten en los hechos en los
que se allanó el demandado, respecto a los que NO, tendrá que seguir adelante el proceso.

Allanamiento INEFICAZ.
 Falta capacidad dispositiva del demandado.
 El derecho no es susceptible de disposición.
 Se hace mediante apoderado sin este tener la facultad para hacerlo.
 Cuando de ser un Litis consorte necesario NO provenga de todos los Litis consortes.
 Cuando se trate de hecho que NO son susceptibles de ser probados por confesión.
 Cuando la sentencia tenga que producir efectos hacia terceros.

2. CONTESTAR Y PROPONER EXCEPCIONES DE MÉRITO. Esto básicamente a lo que se refiere es a


HACERLE FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE, exponiendo argumentos, nuevos hechos
que no se conocen y prueba que se pretendan hacer valer.

 Tipo de excepciones de mérito.


o Propias. Que deben ser alegadas por la parte, NO podrán ser reconocidas DE OFICIO por el
juez. A) Prescripción B) Nulidad relativa sustancial C) Compensación.
100
o Impropias. Las demás y las reconocidas de oficio por el juez
o Temporales: excepciones que impiden que prospere la pretensión por un determinado
tiempo pero superado el tiempo resurge el derecho del demandante a pedirla.
o Definitivas: son aquella que impiden que la pretensión prospere sin ningún tipo de
condicionamiento o limitación. En caso de prosperar la pretensión el demandado no la
podrá volver a pedir.

¿Qué debe contener la contestación de la demanda?

1. Identificación plena del demandado y su representante, si es persona jurídica con el correspondiente


NIT.
2. Pronunciamiento expreso sobre las PRETENSIONES y HECHOS de la demanda, estableciendo cuales se
admiten, cuales se niegan y cuales NO les consta, en los últimos dos casos deberá argumentar el
porqué de esa respuesta.
3. Las excepciones de mérito que pretenda hacer valer. que se quieran proponer contra las pretensiones
del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del
derecho de retención, si fuere el caso ¿Por qué puede en la contestación de la demanda proponerse
juramento estimatorio si este es cuando SE PRETENDE el pago de un dinero, pero en la contestación de
la demanda el demandado realmente no tiene la oportunidad de pretender algo o sí? Es para objetar el
juramento estimatorio del demandante.
4. Petición de pruebas.
5. Dirección de notificaciones.
6. Poder.
7. Allegar los documentos que se encuentran en su poder que fueron pedidos por el demandante

3. Formular excepciones previas. Estas realmente no son excepciones dice la Doctrina porque NO
resuelven o atacan la parte sustancial, son herramientas para poner en conocimiento VICIOS DE
PROCEDIMIENTO con el fin de que sea corregido por el juez.

¿Cuál es la diferencia entre una EXCEPCIÓN PREVIA Y UNA DE MERITO?

MÉRITO.
 No son tácitas.
 Se formulan en la contestación de la demanda.
 Se resuelven en sentencia.
 Caben en todos los procesos.

PREVIA.
 Son tácitas y expresas.
 Se formulan en un escrito por separado.
 Se resuelven en auto.
101
 No caben en todos los procesos. En los verbales sumarios, ejecutivos, monitorios, y proceso arbitral
no se permite. En estos casos los vicios de forma que se pretendan hacer valer se hará mediante
interposición de RECURSO DE REPOSICIÓN contra el auto admisorio de la demanda.

Tramite de las excepciones previas.

Se tienen que interponer en el TERMINO DE TRASLADO de la demanda, en un escrito aparte, con el cual se
debe allegar las pruebas que se pretenden valer. EL JUEZ NO DECRETARÁ MÁS PRUEBA para resolver las
excepciones previas, salvo que se trate de FALTA DE COMPETENCIA por Domicilio de la persona natural o por
el LUGAR donde ocurrieron los hechos. En estos casos pueden practicar HASTA DOS TESTIMONIO. En estos
casos donde toque practicar pruebas el juez las practicará en AUDIENCIA INICIAL y ahí mismo resolverá de
ellas. De no ser así se resolverán antes, si prospera se da por terminadas las actuaciones y se ORDENA
DEVOLVER

De las excepciones propuestas se CORRE TRASLADO al demandante por el término de tres días, término
durante el cual además de pronunciarse el demandante podrá subsanar el error si es el caso.

En el caso que tengamos UNA CORRECCIÓN, ACLARACIÓN O REFORMA DE LA DEMANDA, habiendo


interpuesto el DEMANDADO alguna excepción previa contra la demanda inicial, (es decir se hace después de
la notificación del auto admisorio de la demanda), dicha excepción previa SE RESOLVERÁ HASTA DESPUÉS DE
VENCIDO EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA C.A O R. En dicho término de traslado de la C.A o R. el
DEMANDADO puede interponer ALGUNA EXCEPCION PREVIA que tenga que ver con esa reforma, aclaración
o corrección, si sucede esto al vencer el término de traslado de la C.A o R, se RESOLVERAN las excepciones
iniciales y las de la reforma.

¿Cuáles son las excepciones previas del artículo 100 del CGP general del proceso?
 Falta de jurisdicción o competencia – Se remite el expediente a quien corresponda.
 INCAPACIDAD o INDEBIDA REPRESENTACIÓN // Ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales // No allega prueba de la calidad en la que actuar // Compromiso y cláusula
compromisoria. // Pleito pendiente --- SE TERMINA EL PROCESO.
 No habérsele el trámite correcto al proceso --- Deberá proceder el juez a darle el trámite proceso.
 No haberse conformado en el litisconsorte necesario ---- Se debe ordenar.
 No haberse citado a todas las personas que por ley corresponde.
 Haberse notificado a persona que no era el demandado – Se debe corregir.

Recursos.
Auto que NIEGA UNA EXCEPCIÓN PREVIA. Solo reposición.
Auto que DA POR PROBADA UNA EXCEPCIÓN PREVIA. Solo reposición, pero si implica la terminación del
proceso, TENDRÁ APELACIÓN.

102
*Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el
demandante, ni por el demandado*

RECONVENCIÓN DE LA DEMANDA

Es el ejercicio del DERECHO DE ACCIÓN para el DEMANDADO, dentro del término de TRASLADO de la
demanda, es una contra demanda, en donde el demandado inicial se convierte EL DEMANDANTE EN
RECONVENCIÓN, y el demandante inicial se convierte EN DEMANDADO EN RECONVENCIÓN. Por ende, no se
permite que en la demanda de reconvención figure alguien diferente al demandante inicial, salvo que se trate
de la conformación de un LITIS CONSORCIO NECESARIO, pero en cuyo caso debió también haberse propuesto
como excepción previa.

Requisitos.
1. La demanda de reconvención y inicial DEBEN TENER RELACIÓN, de forma que si se hubiese presentado
la demanda de reconvención en proceso separado PROCEDIERA LA ACUMULACIÓN DE DEMANDA
2. Se exige que el juez pueda tener competencia para tramitar ambas demandas
3. Que dicha demanda de reconvención no esté sujeta a trámite especial
4. Se podrá reconvenir SIN CONSIDERACIÓN DEL FACTOR TERRITORIAL o SIN CUANTÍA

La demanda de reconvención, está sujeta también a admisión, inadmisión o rechazo, y de la misma tendrá que
correrse traslado al demandado en reconvención. La notificación de la admisión, inadmisión o rechazo se
NOTIFICARÁ CON ESTADO y se dará APLICACIÓN AL ARTÍCULO 91 EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE COPIAS.

Una vez vencido el TERMINO INICIAL de la DEMANDA INICIAL a todos los DEMANDADOS INICIALES, se
correrá traslado a la demanda de reconvención al demandante.

Si el demandado inicial propone EXCEPCIONES PREVIAS contra la demanda inicial + Demanda de


reconvención. PRIMERO se corre TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN y vencido el término de la reconvención
SE CORRE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. Si el DEMANDADO EN RENCONVENCIÓN (demandante
inicial) interpone excepciones previas contra la demanda de reconvención, se TRAMITARÁN
CONJUNTAMENTE con las excepciones primeras que propuso el demandado inicial contra la demanda inicial.

PROVIDENCIAS DEL JUEZ

Las providencias es la forma cómo el juez habla dentro del proceso y esto puede ser mediante AUTOS O
SENTENCIAS.
 Sentencias. Decidirán materias de fondo como lo son: i) Pretensiones de la demanda ii)
Excepciones de mérito iii) Sobre un incidente de liquidación de perjuicios iv) Aquellas que resuelvan
un recurso de CASACIÓN O REVISIÓN.
 Autos. Los demás pronunciamientos del juez.
103
o Interlocutorios: Que resuelven cosas de fondo, pero no son sentencia, ejemplo que
resuelven sobre una excepción previa.
o De trámite. Cuyo fin es dar impulso procesal ejemplo auto que ordena seguir adelante con
la ejecución.
¿Qué casos podrá dictarse SENTENCIA ANTICIPADA?
 Cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.
 Cuando no hay pruebas por practicar.
 Cuando se encuentra probada: Cosa juzgada, transacción, Prescripción, caducidad, y carencia de
legitimación en la causa.

Formalidades. SALVO AQUELLOS AUTOS DE TRÁMITE las demás providencias del juez DEBEN estar
debidamente motivadas y razonadas, pero de una forma BREVE Y PRECISA, por ende, NO se permite hacer
transcripciones de apartes de documentos que ya se encuentren en el expediente y las TRANSCRIPCIONES
jurisprudenciales y doctrinales se limitarán a las ESTRICTAMENTE NECESARIAS.

 ACLARACIONES Y SALVAMENTOS DE VOTO. Se anunciará el sentido de la aclaración o salvamento y se


consignará por escrito en la Secretaría dentro de los 3 días siguientes, si la audiencia de fallo fue oral, si
fue escrito igualmente cuenta con esos mismos 3 días para hacer allegar el escrito A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

Contenido y congruencia de la sentencia. El análisis que realiza el juez debe versar sobre las pruebas que
obran en el proceso señalando con claridad las conclusiones a las que se llega con cada una de ellas, junto con
las consideraciones legales y constitucionales pertinentes. Además de ello, DEBERA el juez ANALIZAR LA
CONDUCTA PROCESAL de las partes para poder determinar de allí indicios que sirvan dentro del proceso.

La parte resolutiva de la sentencia debe estar EN CONGRUENCIA con lo solicitado en la demanda, debe
referirse expresamente a cada una de las pretensiones, las excepciones a las que hubiere lugar, la condena en
costas, indemnizaciones y pago de perjuicios. Tendrá la facultad el juez de reconocer las excepciones que
encuentre probadas en los hechos salvo que se trate de Prescripción, compensación y nulidad relativa
sustancial. Si alguna de esas excepciones que encuentra probadas desestiman las demás pues NO tendrá que
revisar las otras, sin embargo, EN CASO DE APELACIÓN si el superior desestima esa pretensión procederá a
revisar así quien haya apelado no haya sido quien la haya alegado. Si una de esas excepciones propuestas es la
de NULIDAD O SIMULACIÓN, el juez tendrá que pronunciarse sobre estas figuras SIEMPRE Y CUANDO las
partes procesales sean las mismas que participaron en el acto o contrato tildado de simulado o nulo. en caso
contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

No puede entonces reconocerse ALGO MÁS ALLÁ DE LO PEDIDO, y si resulta probado algo MENOR a lo
solicitado se le reconocerá LO PROBADO o sea lo menor. Excepciones, en temas de FAMILIA se pueden emitir
fallos ULTRA Y EXTRA PETITA con el fin de proteger a la pareja o tomar medidas necesarias en relación con la
familia, de igual forma, en los PROCESOS AGRARIOS cuyo fin es velar por la protección y realización de los
intereses del campo, se les permite al juez que pese a la presentación defectuosa de una demanda pase
104
igualmente a resolverla siempre en lo relacionado con el objeto del litigio, por ello podrán llegar a reconocer
pagos e indemnizaciones que no fueron pedidos o solicitados, SI LOS HECHOS QUE LAS SUSTENTAN ESTÁN
PROBADOS.

Condena en concreto o abstracto. Por regla general la condena de lo que son Frutos, mejorar, perjuicios u
otros se hará en la sentencia indicando de forma concreta el monto. SI SE HACE EN ABSTRACTO deberá
promoverse UN INCIDENTE con el fin de liquidación del valor, en donde quien lo solicita presenta una
LIQUIDACIÓN MOTIVADA, RAZONADA Y ESTIMADA BAJO JURAMENTO, la cual deberá hacerse DENTRO DE
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA RESPECTIVA, so pena de PERDER EL
DERECHO, ese incidente se RESUELVE MEDIANTE SENTENCIA.
Si debiendo condenarse en concreto se condenó en abstracto, se podrá pedir una COMPLEMENTACIÓN DE LA
SENTENCIA, dentro DEL TÉRMINO DE EJECUTORIA.

En los casos de ENTREGA DE BIENES, si entre la sentencia definitiva y el momento en que efectivamente se da
la entrega, se producen PERJUICIOS o FRUTOS estos deberán reconocerse o tramitarse bajo un incidente que
igualmente deberá ser presentado dentro de los 30 días siguientes A LA ENTREGA DE LOS BIENES, y deberá
presentarse una liquidación razonada y estimada bajo juramento.

NOTIFICACIONES

La notificación es la forma en la que las providencias del juez surten efectos para las partes. “Salvo los casos
expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado.” ¿Cuáles son
esos?

Personal. Se realiza frente a las PRIMERAS ACTUACIONES para esa parte procesal, como, por ejemplo, el auto
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo de pago o los autos que ordenan la citación de otras
partes como terceros o intervinientes.

¿Cómo se surte?

 Las entidades PUBLICAS deben sujetarse a las reglas de notificación del artículo 162 del CGP.
 Las entidades PRIVADAS deberán tener en su correspondiente registro la dirección donde van a recibir
notificaciones para efectos judiciales. ADEMÁS de proporcionar una dirección de correo electrónica. A
las personas naturales se le remitirá a CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN que
proporciono ANTE EL JUZGADO, si este proporciona una dirección de correo electrónico se notificará
ahí, se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el INICIADOR ¿Cuál es el
iniciador el correo electrónico recepciones acuse de recibo? Acuse de recibo

*
Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término
para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de treinta (30) días. *

105
 La notificación personal consiste en una COMUNICACIÓN que se hace llegar a la persona a notificar por
medio de CORREO CERTIFICADO con copia y sello COTEJADO, con los datos de identificación del
proceso, FECHA DE LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR y el requerimiento que dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación comparezca al proceso para notificarse y conocer de la providencia que se le
pretende notificar. De la SUERTE de dicha entrega deberá expedir el SERVICIO POSTAL una
certificación la cual deberá ser allegada al juzgado junto con la COPIA COTEJADA. En caso de NO
LOGRARSE LA NOTIFICACIÓN se procederá al emplazamiento. EN CASO DE LOGRARSE LA
NOTIFICACIÓN y que comparezca la persona al proceso se le pondrá en conocimiento la providencia
previa identificación y se diligenciará un acta de notificación personal
o Si la notificación no se surte porque el destinatario NO LA QUIERE RECIBIR el servicio postal la
dejará ahí y expedirá una certificación de ello y PARA EFECTOS LEGALES SE ENTENDERÁ
ENTREGADA.

Dice el Código: “Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la
convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos de
apelación y casación” ¿Son otro tipo de conductas procesales que se llevan a cabo AL MOMENTO DE LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL?

Si no se conoce la dirección de notificación del demandado en la demanda se podrá solicitar el OFICIO a las
entidades que puedan ayudar a conseguir dichos datos.

Aviso. Es como un tipo de “segunda notificación personal” por decirlo así, que se envía nuevamente a la
persona a la dirección inicialmente proporcionada, pero bajo un formato de NOTIFICACIÓN POR AVISO y se le
acompaña el auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, NO SE HACE ASI SI SE TRATA DE UNA
NOTIFICACIÓN DE UNA CITACIÓN A TERCEROS O INTERVIENTES, la identificación del proceso y la
ADVERTENCIA que AL FINALIZAR el día siguiente a la entrega de la comunicación en el lugar de destino SE
ENTENDERÁ SURTIDA LA NOTIFICACIÓN.
 De la SUERTE de dicha entrega deberá expedir el SERVICIO POSTAL una certificación la cual deberá ser
allegada al juzgado junto con la COPIA COTEJADA. En caso de NO LOGRARSE LA NOTIFICACIÓN se
procederá al emplazamiento. EN CASO DE LOGRARSE LA NOTIFICACIÓN y que comparezca la persona
al proceso se le pondrá en conocimiento la providencia previa identificación y se diligenciará un acta de
notificación personal
o Si la notificación no se surte porque el destinatario NO LA QUIERE RECIBIR el servicio postal la
dejará ahí y expedirá una certificación de ello y PARA EFECTOS LEGALES SE ENTENDERÁ
ENTREGADA. ¿Esto también se aplica a la notificación por aviso?

Emplazamiento. Es un fenómeno que se produce a partir de la publicación de: El sujeto que necesita ser
emplazado, la naturaleza del proceso, las partes que intervienen y el juzgado que requiere a la persona que
está siendo emplazada, en UN MEDIO MASIVO de comunicación ya sea escrito o no, para lo cual el juez en el
auto que ordena dispondrá de por lo medios dos (2) medios masivos donde se podrá hacer la publicación. Si
106
dispone que es ESCRITO, la publicación deberá hacerse un domingo y si es en medio de comunicación masivo
NO escrito podrá hacerse cualquier día de la semana en un horario de 6am a 11pm. Lo anterior, por cuanto, se
DESCONOCE el paradero de las personas interesadas a notificar.

Surtido el emplazamiento el interesado deberá allegar COPIA INFORMAL de la respectiva publicación si fue
escrito o si no alguna forma que permita constatar dicha publicación. Posterior a ello, procederá el interesado
a REMITIR UNA COMUNICACIÓN con la información al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS,
quienes se encargarán de publicar esta información, y el emplazamiento se ENTIENDE REALIZADO 15 días
después de dicha publicación. Es el CSJ el encargado de manejar el REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS y debe garantizar acceso a esta información a través de internet por lo menos por un año a
partir de la publicación de los emplazamientos.

Notificaciones por estrados. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias quedan
notificadas inmediatamente después de proferidas, aunque no hayan concurrido las partes.

Notificaciones por ESTADOS. Es aquella forma de surtir las notificaciones de las providencias que no deban
surtirse de alguna de las otras formas, entre ellos los requerimientos que haga el juez. Y consiste en la fijación
de una lista en un lugar visible de la Secretaría del juzgado, en donde se encontrará la identificación del
proceso (radicado), nombre de las partes, clase de proceso y mención de la providencia a notificar y su fecha.
La notificación de los ESTADOS siempre se hace AL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA
PROVIDENCIA. Se fijará a la PRIMERA HORA HABIL de ese día y se DESFIJARÁ a la ÚLTIMA HORA HÁBIL

ARTÍCULO 296. Notificación mixta. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo se


notificarán por estado al demandante antes de su notificación personal o por aviso al demandado. ¿Cuándo?
¿En qué casos? ¿Por qué?

¿Qué autos NO REQUIREN DE NOTIFICACIONES? Los de cúmplase. ¿Por qué? ¿No son estos los más
importantes?

*
Siempre que una persona figure en el proceso como representante de varias, o actúe en su propio nombre
y como representante de otra, se considerará como una sola para los efectos de las citaciones,
notificaciones, traslados, requerimientos y diligencias semejantes. *
Conducta concluyente. Cuando la persona interesada realiza una manifestación a partir de la cual se puede
concluir que conoce la decisión administrativa, . Podrá ser una manifestación escrita en un documento QUE
LLEVE SU FIRMA o mediante MANIFESTACIÓN VERBAL durante audiencia o diligencia SI DE ELLO QUEDÓ
COSNTANCIA. Se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la manifestación verbal y SURTE DE LOS MISMOS EFECTOS QUE LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL

Cuando se decrete la NULIDAD de una providencia POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN, se entiende notificada la
PROVIDENCIA OBJETADA DE NULIDAD por conducta concluyente EL DÍA EN QUE SE SOLICITÓ LA NULIDAD,

107
pero los TERMINOS DE EJECUTORIA de esa providencia objetada solo empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la ejecutoria del auto que la decretó ¿Pero como ¿Por qué me van a correr unos términos de
ejecutoria si ya interpuse una nulidad frente a esa providencia? ¿A la notificación de cual providencia se
refiere este artículo, a la notificación de la PROVIDENCIA OBJETADA o la notificación de la PROVIDENCIA QUE
DECRETA LA NULIDAD?

NULIDADES PROCESALES.
El juez al culminar cada etapa procesal TIENE EL DEBER de realizar un CONTROL DE LEGALIDAD con el fin de
sanear las irregularidades que puedan existir en ese momento, pero siempre ANTES DE DICTARSE SENTENCIA,
si la nulidad tiene que ver con la sentencia pues se alega si posterior a que se dicte esta. No podrá alegarse en
etapa posterior una nulidad que debió ser alegada en ese momento del control de legalidad SALVO que se
trate de hechos nuevos.

¿Qué actuaciones genera nulidad procesal?

1. El haber actuado el juez pese a una declaración de falta de competencia o jurisdicción. En este caso LO
ACTUADO HASTA ESE MOMENTO conserva validez, las pruebas frente a quienes tuvieron la
oportunidad de controvertirla y deberá remitirse el expediente a quien se competente
2. Cuando el juez proceda contra orden de un superior jerárquico o reviva un proceso ya concluido. ESTA
NULIDAD ES INSANEABLE.
3. Cuando se trate de eventos de SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROCESO será nula la actuación
que se surta durante estos términos o si los mismos son terminados antes de su oportunidad.
4. Cuando haya una indebida representación y el abogado actué sin poder.
5. Cuando quien haya proferido sentencia haya sido un juez diferente al que escucho los alegatos
6. Cuando se ha omitido por el juez la oportunidad para alegar, descorrer traslado o presentar pruebas
7. Cuando hay indebida notificación DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA o Mandamiento de pago si
es el caso a las personas que por ley deban ser citadas al proceso. Si se trata de providencia diferente,
se procederá a notificar en la forma debida, sin embargo, dice el Código: “Pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en
este código.” ¿Cuál es el efecto entonces de que se haga la notificación omitida si igualmente operará
la nulidad frente a las actuaciones que dependan de dicha providencia? ¿O se tienen que surtir
nuevamente posterior a dicha notificación? Esta causal de nulidad TAMBIEN PODRÁ SER ALEGADA
dentro de la DILIGENCIA DE ENTREGA o como excepción dentro del proceso de EJECUCIÓN DE
SENTENCIA, o como recurso de revisión. Si había que integrar LITIS NECESARIO y se dictó sentencia
ESTA SE ANULA y habrá que proceder a conformar el Litis. Esta causal SOLO PODRÁ SER ALEGADA POR
LA PERSONA QUE RESULTA AFECTADA.

Si se alega dentro de un PROCESO EJECUTIVO podrá hacerse siempre y cuando no se haya dado el pago total o
parcial de la obligación ¿Pero esto solo refiere a la causal 7ma o a todas las causales de nulidad?

108
Trámite. Se deberá surtir TRASLADO de la solicitud y la práctica de pruebas necesarias para resolver

Requisitos para proponer una nulidad. Requisitos generales: Tener legitimación para proponerla, exponer los
hechos que la fundamentan y el aporte o petición de pruebas que considere necesarias.
 ¿Quién NO puede proponer una nulidad? 1) Quien haya dado con su actuar a la concurrencia de la
misma 2) Quien tenía la oportunidad de alegarla como una excepción previa 3) Ni quien haya
actuado en el proceso después de ocurrida la nulidad SIN ALEGARLA
Rechazo de plano de una solicitud de nulidad. 1) Cuando ya fue saneada 2) Cuando sea solicitada por quien
no tenga legitimación 3) Cuando se trata de hechos que pudieron haberse alegado como excepciones previas
4) La causal SEA DISTINTA A LA DEL CODIGO.

Saneamiento de las nulidades.


1. Cuando no se alegó en la oportunidad debida
2. Cuando la actuación se convalido expresamente
3. Si la nulidad se refiere a la INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO, cuando no se alega dentro
de los cinco (5) días siguientes al levantamiento del término de suspensión o interrupción.
4. Cuando A PESAR DEL VICIO se cumplió con la finalidad procesal sin afectar un derecho sustancial de las
partes

b EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO el cual puede poner en conocimiento de las partes alguna nulidad que
no haya sido saneada, esta puesta en conocimiento se da por el término de 3 días, si NO LA SOLICITA LA
PARTE dentro de esos tres días se entiende saneada; si por el contrario la parte SI LA ALEGA el juez tendrá que
declararla.

EJECUCIÓN PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Ejecutoria y cosa juzgada. La ejecutoria es un fenómeno que se refiere a la FIRMEZA DE LAS PROVIDENCIAS
JUDICIALES.

 La Providencia se pronunció en audiencia. QUEDA EJECUTORIADA AHÍ MISMO, si no fue


interpuesto recurso alguno o se presenta solicitud de complementación o aclaración.
 Se pronunció por FUERA de audiencia. Queda ejecutoriada pasado 3 días a la notificación de la
respectiva providencia

Si se presenta algún recurso o solicitud, cobrara ejecutoria una vez se resuelvan dichos recursos o dicha
solicitud.

La COSA JUZGADA podría definirse como una consecuencia de la ejecutoria de la SENTENCIA que refiere a que
no podrá nuevamente decidirse sobre ello que YA FUE OBJETO EN ESTE NUEVO PROCESO, se funde en la
misma causa y exista IDENTIDAD DE PARTES PROCESALES.
109
En los procesos donde debió surtirse emplazamiento, dicha cosa juzgada también surtirá efectos sobre todas
las personas comprendidas en el emplazamiento

¿Cuándo se entiende que hay identidad de las partes? Cuando son las mismas partes procesales como tal, o
cuando en el segundo proceso existan sucesores por causa de muerte de las del primero o CAUSAHABIENTES
SUYOS por acto entre vivos ¿Pero igual siempre y cuando esa demanda este dirigida hacia los primeros,
porque pues puede que el sucesor este en ese proceso no por cuenta de quien sucede sino por cuenta propia?

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

Sentencias que no constituyen cosa juzgada.

1. Las que se dicten en procesos de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, salvo las que por su naturaleza NO sean
susceptibles de ser modificadas.
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización
expresa de la ley. Ejemplo modificación cuota alimentos. Verificar
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al
desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. ¿Qué excepción puede ser de carácter
temporal?

Ejecución.

La ejecución de las providencias PROCEDE:


i) una vez EJECUTORIADA LA PROVIENCIA, o la del auto que resuelve estarse a lo resuelto por el
superior
ii) Cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.

Si la providencia contiene un PLAZO para el cumplimiento o para INICIAR LA EJECUCIÓN DE DICHA


PROVIDENCIA, este plazo correrá a partir del día siguiente DE LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
CONCEDE DICHO TÉRMINO. Si la ejecución está sujeta al cumplimiento de una CONDICIÓN solo se podrá
iniciar constatada dicha situación.

¿Cuándo procede la ejecución?

Cuando se CONDENE al pago de:


i) Suma de dinero
ii) Obligaciones de hacer
iii) La entrega de bienes QUE NO HAYAN SIDO SECUESTRADOS DENTRO DEL MISMO PROCESO.

110
¿Cómo lo solicita? El acreedor SIN NECESIDAD DE DEMANDA, ante EL MISMO JUEZ DE CONOCIMIENTO para
que este inicie un PROCESO DE EJECUCIÓN con tal fin y DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE.
 El juez de conocimiento dictará mandamiento de pago conforme a lo que dice la sentencia

Hace la solicitud dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia o del AUTO DE
OBEDECIMIENTO DEL SUPERIOR. Se hará por ESTADO. De lo contrario, PERSONALMENTE.

¿Entiendo que esta disposición se aplica cuando la condena es en CONCRETO, porque si es en abstracto habrá
primero a proceder a la liquidación mediante incidente? si

Ejecución laudo arbitral. Competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce
del recurso de anulación.

Ejecución sentencias en contra de la nación. Podrá hacerse pasados DIEZ MESES de la ejecutoria de la
providencia.

ENTREGA DE BIENES.

Competencia. Juez de primera instancia de conocimiento.


 Se solicita la diligencia dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia o auto de
obedecimiento: NOTIFICA ESTADO de la realización de dicha diligencia. Sino por AVISO.

¿Cómo se lleva a cabo?


1. Llegan e identifican el bien, y en caso de estarse seguro de que se trata del indicado en el proceso NO
HAY LUGAR A RECORRER EL LUGAR PARA VERIFICAR LINDEROS
2. Cuando la entrega verse sobre cuota en cosa singular el juez advertirá a los demás comuneros que
deben entenderse con el demandante para el ejercicio de los derechos que a todos corresponda sobre
el bien. ¿Es decir la entrega sobre cuota de cosa singular es sencillamente avisarles a los comuneros
que unos de los propietarios cambiaron?
3. Si el bien ESTA SECUESTRADO. Se requiere la secuestre para que proceda a la entrega en el TERMINO
QUE SE LE SEÑALE, A PETICIÓN DEL INTERESADO se solicitará diligencia de entrega, LA CUAL NO
ADMITE OPOSICIÓN ALGIUNA ¿Qué pasa si llega alguien alegando mejor derecho tampoco?, se
condenará al secuestre al pago de los perjuicios que por su renuencia o demora haya sufrido la parte a
quien debía hacerse la entrega y se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 50.
a. Si el secuestre desea decir algo frente a las sanciones que le imponen lo tendrá que hacer
VALER BAJO INCIDENTE en donde tendría que alegar un caso fortuito o fuerza mayor que le
impidió el cumplimiento de su deber. Lo anterior, por cuanto al auto que lo condene NO
ADMITE RECURSO ALGUNO.

¿Qué tipos de oposiciones pueden darse?


1. No puede oponerse quien fue condenado a la entrega NI TENEDOR EN NOMBRE DE ESTA.
111
2. SI PUEDEN Oponerse el poseedor, quien la SENTENCIA NO LE SURTE EFECTOS, el TENEDOR que derive
su tenencia de derechos de tercero poseedor, para lo cual deberá probar SU TENENCIA y la POSESIÓN
DEL TERCERO y podrá presentar pruebas para demostrarlo y podrán este y el interesado SOLICITAR
TESTIMONIOS para que concurran a la diligencia en relación con la posesión, de igual forma pueden
solicitar las pruebas que crean necesarias para la oposición y el juez CONVOCARÁ AUDIENCIA PARA
RESOLVER SOBRE ESTO. El juez interrogara al OPOSITOR.
a. El TENEDOR SERÁ INTERROGADO bajo juramento sobre los hechos constitutivos de su
tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y de trabajo del supuesto poseedor.
El juez le dará un término de cinco días para que el POSEEDOR venga y ratifique su oposición de
lo contrario se tomará por desistida y se PROCEDERÁ A LA ENTREGA
b. Las oposiciones válidas o tomadas en cuenta serán aquellas que se hacen en el DÍA DE
IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLE, de las personas etc, en caso de que la diligencia requiera de
varios días para realizase
c. Si en la diligencia NO ESTÁ PRESENTE el tercero poseedor CON DERECHO A OPONERSE o este
NO ESTUVO REPRESENTADO POR ABOGADO, este podrá SOLICITAR al juez de conocimiento
QUE SE LE RESTITUYA SU POSESIÓN, para esto tendrá 20 días posteriores a la diligencia de
entrega.

3. Aceptada la OPOSICIÓN y si el interesado INSISTE EN QUE SE SURTA LA DILIGENCIA el opositor pasará


a ser SECUESTRE. Si la oposición es PARCIAL pues la entrega de los demás bienes se hará

Dice el Código: Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto
de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se
contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la
oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia. ¿Es decir se remite el
expediente y el despacho comisorio al juez COMITENTE óseo el original para que este haga cargo y resuelva
esa comisión?

SE RECHAZA LA OPOSICIÓN: Se procede a la entrega de los bienes. Y se condena a costas y perjuicios. Sin
embargo, dice el Código que en el caso del TERCEO POSEEDOR este tendrá una multa de 10 a 20 smlv cuando
solicita RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE por no haber estado presente en la diligencia de entrega

SE ACEPTA. Dice el Código que SE LEVANTA EL SECUESTRO y tiene 10 días el demandante para presentar
prueba de haber iniciado CONTRA ESE TERCERO el proceso a que hubiere lugar ¿Cuál sería? Si es así el
secuestro se mantiene hasta tanto se resuelva el proceso contra ese tercero.

Derecho de retención. De haberse reconocido en sentencia Derecho de retención sobre los bienes objeto de
entrega, la misma solo se podrá llevar a cabo si el interesado en la entrega presenta comprobante de pago de
la obligación que corresponda

112
Dice el Código: Si en la diligencia de entrega no se encuentran las mejoras reconocidas en la sentencia, se
devolverá al interesado la consignación; si existieren parcialmente, se procederá a fijar su valor por el trámite
de un incidente para efectos de las restituciones pertinentes.

RECURSOS.

REPOSICIÓN. Se interpone ante el mismo juez que lo profirió con el fin de que sea este mismo quien LO
REVOQUE O MODIFIQUE.
¿Contra qué autos procede?
1. Providencias que dicte el juez
2. Los que dicte el magistrado sustanciador que NO sea susceptible de súplica.
3. Los de la Corte Suprema de Justicia Casación Civil.

¿Contra qué autos NO procede?


1. Los que resuelvan una apelación, suplica o queja
2. Los autos que dicten LAS SALAS DE DECISIÓN (se puede pedir aclaración o complementación)
3. El auto que resuelve un RECURSO DE REPOSICIÓN.

¿Cuándo se interpone? Todo debidamente sustentado


 Si fue DICTADO EN AUDIENCIA. Inmediatamente se pronuncie. Se resuelve ahí mismo PREVIO
TRASLADO A LA OTRA PARTE.
 Si fue DICTA POR FUERA. Dentro de los tres días del término de ejecutoria del auto contra el que se va
interponer. Y se resolverá previo TRASLADO a la parte contraria por el término de 3 días.

APELACIÓN. Tiene como fin no ya que el mismo juez que profirió la providencia lo revise sino su superior
jerárquico.

¿Qué revisa el superior? UNICAMENTE los puntos que fueron objeto de APELACIÓN. SALVO QUE SE HAYA
APELADO LATOTALIDAD DE LA SENTENCIA.

Si solo se ataca una o varias decisiones de una providencia, sobre las que NO se apeló pues se cumplirán,
SALVO que las NO apeladas sean CONSENCUENCIA DE LAS APELADAS o que la contra parte las hubiese
apelado en el efecto suspensivo o diferido

¿Qué autos o providencias son SUSCEPTIBLES DE APELACIÓN? Por regla general TODAS LAS SNETENCIAS
DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA.

Autos.
 El que rechace la demanda o su reforma y la contestación de cualquiera de esas dos. ¿No entiendo la
contestación si esas no son susceptibles de admisión o rechazo?
113
 El que niegue la práctica de una prueba
 El que niegue intervención de sucesores procesales o terceros
 El que niegue total o parcialmente mandamiento de pago y rechace de PLANO las excepciones de
mérito propuestas por el demandado
 El que rechace de PLANO un INCIDENTE y el que lo resuelva
 El que rechace de PLANO una nulidad y el que lo resuelva.
 El que por CUALQUIER CAUSA TERMINE EL PROCESO
 El que resuelva una medida cautelar o fije el monto de una caución
 EL que resuelva de la OPOSICIÓN DE BIENES y el que la rechace.
 El que rechace un RECURSO DE REPOSICIÓN.

¿Cuándo se interpone?
 Si la providencia fue dictada en AUDIENCIA, se deberá interponer en el momento en que fue notificado
y el juez resolverá DE SU PROCEDENCIA así no se haya sustentado el recurso. Si fue por fuera de
audiencia EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN PERSONAL (para el demandado) o dentro de los tres
días siguientes a la notificación por estado.

Reposición en subsidio apelación. Procede en AUTOS que son susceptibles de apelación. Una vez se resuelva
la reposición y se rechace se procede a conceder y remitir el expediente al Tribunal para el correspondiente
trámite. Dentro del término de ejecutoria del auto que rechaza la REPOSICIÓN Y CONCEDE LA APELACIÓN el
apelante podrá adicionar algo a sus argumentaciones
 En relación con una PROVIDENCIA COMPLEMENTARIA o que niegue la complementación, dentro del
TERMINO DE EJECUTORIA DE ESTA se podrá apelar la PRINCIPAL ¿En un mismo escrito o en escrito
separado? ¿Esto es automatice? ¿De igual forma la apelación contra una providencia COBIJA LA
APELACIÓN DE LA QUE RESUELVE LA COMPLEMENTACIÓN
 Si la apelación se interpone ANTES DE RESOLVERSE una solicitud de aclaración o adición, en el auto
que resuelva la aclaración o adición se resolverá sobre LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE
APELACIÓN.

Apelación de autos. Si fue proferido en audiencia se interpone y sustenta ahí mismo, si fue proferido por
fuera, se hará dentro del término de ejecutoria de la providencia que se pretende apelar. Habrá correrse
traslado la parte contraria del escrito de sustentación, si son varios RECURSOS el TRASLADO corre común y
conjuntamente. La sustentación se hace ANTE EL MISMO JUEZ de conocimiento, si no se hace de forma
oportuna o en debida forma se DECLARARA DESIERTO EL RECURSO

EL NO RESOLVERSE el recurso de apelación por el superior, NO IMPEDIRÁ que se dicte sentencia, y si esa
sentencia dictada NO ES APELADA, el secretaría emitirá una COMUNICACIÓN INMEDIATA al superior
jerárquico para declarar desierto los recursos que estuvieren pendientes.

114
Pese a que quien lo concede es el PRIMERA INSTANCIA puede que el de segunda instancia lo considere
INADMISIBLE y lo resuelva así en auto. De cualquier decisión que tome el de SEGUNDA INSTANCIA en relación
con UN AUTO apelado tendrá que comunicarle a la primera instancia

Apelación sentencia. El apelante DEBERÁ MANIFESTAR ANTE EL JUE DE CONOCIMIENTO (en la audiencia o en
los tres días posteriores a esta o en el término de ejecutoria de la providencia dictada por fuera de audiencia)
de manera precisa y breve los reparos sobre los cuales recae el recurso sobre los cuales VA A SUSTENTAR
ANTE EL SUPERIOR. SI NO SE PRECISA ESTO EL JUEZ DE CONOCIMIENTO DECLARARA DESIERTO EL RECURSO
DE APELACIÓN. ¿Pero quién concede el recurso, el de segunda? Si, artículo 327 CGP

El de segunda instancia decide si admite o no , el de primera concede

Adhesión. La parte que NO APELO podrá adherirse al recurso de apelación presentada por otra en la parte que
le fue desfavorable en la providencia, para ello presentará un ESCRITO DE ADHESIÓN ¿Cuándo?
 Ante el juez que lo profirió la primera providencia MIENTRAS EL PROCESO DE ENCUENTRE AL
DESPACHO.
 Ante el Superior dentro del TERMINO DE EJECUTORIA de la PROVIDENCIA QUE CONCEDE LA
APELACIÓN

Efecto importante: Si el apelante principal desiste, esta apelación adherida también quedara desistida.

EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACIÓN.

1. Suspensivo. Se suspende la COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA desde la ejecutoria del
auto que CONCEDE LA APELACIÓN hasta que se notifique y quede ejecutoriada la decisión en segunda
instancia. EL JUEZ MANTIENE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON MEDIDAS CAUTERALES
a. Sentencias que versen sobre EL ESTADO CIVIL
b. Sentencias que hayan sido apeladas por ambas partes
c. Sentencias que hayan NEGADO LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES
d. Las que simplemente sean declarativas
2. Devolutivo. No se suspense el efecto de la providencia ni el curso del proceso. En este efecto se
conceden las que NO se conceden en el suspensivo, ejemplo autos PERO NO PODRA HACERSE
ENTREGA DE DINEROS U OTROS BIENES.
3. Diferido. Se suspende el efecto, PERO sigue el proceso su curso en lo que no tenga que ver con el
recurso. Sin embargo, la apelación NO IMPEDIRÁ el pago de las prestaciones alimentarias impuestas
en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservará competencia.

Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el
diferido o en el devolutivo, y cuando procede en el diferido puede pedir que se le otorgue en el devolutivo.

115
*Cuando el superior resuelve una APELACIÓN CONTRA UNA SENTENCIA puede resolver sobre las apelaciones
de AUTOS que se encuentren pendientes*

*Cuando la apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior hará el
ajuste respectivo y lo comunicará al juez de primera instancia. Efectuada la corrección, continuará el trámite
del recurso. *

Tramite.

Copias. En el auto que concede la apelación sobre un auto se ORDENA QUE ANTES DE REMITIRSE EL
EXPEDIENTE se deje la reproducción de las piezas procesales que SEAN NECESARIOS a COSTAS DEL
APELANTE, tendrá 5 días para esto so pena de declararse desierto el proceso, se paga OPORTUNAMENTE y el
juzgado deberá sacar las copias dentro de los 3 días siguientes. (Si se concede en el efecto SUSPENSIVO)

Si se concede en el EFECTO DIFERIDO O DEVOLUTIVO las copias que se hacen llegar la superior serán las que
EL DE PRIMERA INSTANCIA SEÑALE. Si el de segunda instancia necesita más pruebas se las debe SOLICITAR AL
DE PRIMERA INSTANCIA por AUTO QUE NO ADMITE RECURSO y que él envió se intente de la forma más
rápida y eficaz.

La remisión de las copias del expediente se hace UNA VEZ SURTIDO EL TRASLADO de la SUSTENTACIÓN DE LA
APELACIÓN y dentro del término MAXIMO d 5 días.

Apelación de sentencias. Debe remitirse todo el expediente y se hará la remisión UNA VEZ SE PRESENTE EL
ESCRITO DE LA BREVE SUSTENTACIÓN dentro de los tres días siguientes a la audiencia en la que se profirió la
sentencia.

Si el juzgado hace parte del PLAN DE DIGITALIZACIÒN JUDICIAL el conocimiento en segunda instancia deberá
ser necesariamente por el despacho superior que también haga parte de este plan.

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el juez o magistrado sustanciador? Establecer o verificar la autoría de
la providencia apelada, de lo cual servirá como presunción el hecho de la CONCESIÒN del recurso por el de
primera instancia. Establecido esto, determinará si ES ADMISIBLE O NO EL RECURSO, de serlo, dentro del
término de ejecutoria de ese auto se podrá solicitar más pruebas, el juez convocará a una audiencia para
práctica de pruebas y sustentación de fallo
 ¿Se puede decretar todo tipo de pruebas?
1. Cuando las partes las pidan de COMÚN ACUERDO.
2. Cuando decretadas en primera instancia, SE DEJARON DE PRACTICAR sin culpa de la parte que las
pidió.
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas
en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

116
4. Cuando se trate de DOCUMENTOS QUE NO PUDIERON ADUCIRSE EN LA PRIMERA INSTANCIA POR
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, o por obra de la parte contraria. Y los documentos que se
pretendan para desvirtuar estos primeros documentos que no se adujeron en la primera instancia.
o
Si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, este será declarado inadmisible y se devolverá
el expediente al juez de primera instancia; ¿Quiere decir esto que en apelación de sentencias pese a que se
hace una breve sustentación ante el de conocimiento, quien lo concede es el de segunda?

*En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.*

* El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que la decisión que tomo
intrínsecamente implique reformar puntos que tengan que ver con su situación anterior*

¿Cómo se da el cumplimiento de las decisiones del superior? Decidida la apelación y devuelto el expediente al
inferior, éste dictará auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior y en la misma providencia dispondrá
lo pertinente para su cumplimiento. Cuando se revoque una providencia apelada en el efecto devolutivo o
diferido, quedará sin efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse concedido la
apelación, en lo que dependa de aquélla

Apelación y práctica de pruebas en primera instancia. Si se revoca o modifica un AUTO que NEGO LA
PRACTICA DE UNA PRUEBA y:
 En primera instancia no se ha dictado sentencia: Se ordenará practicarla en la AUDIENCIA DE
INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO sino se ha llevado a cabo. Si ya se llevó a cabo se CONVOCARÁ UNA
AUDIENCIA PARA TAL FIN
 Si en primera instancia ya se dictó sentencia. Si la misma fue el superior en la audiencia de práctica de
pruebas surtirá esa prueba que no fue practicada en primera instancia. ¿Y si no fue apelada? ¿No se
decreta la nulidad de la sentencia? No aparece dentro de causales de nulidad,

CASACIÓN. tiene como fin DEFENDER LA UNIDAD E INTEGRIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, proteger
los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar
los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida.

¿Sobre qué providencias recae? Sentencias dictadas por el Tribunal en segunda instancia
1. Sentencias de PROCESOS DECLARATIVOS.
2. Dictadas en ACCIONES DE GRUPO que sea de COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.
3. En liquidación de condenas en concreto.

Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre
impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho.

117
Casación adhesiva. No es como la apelación adhesiva, porque acá se requiere que quien se adhiere TAMBIEN
HAYA INTERPUESTO RECURSO, solo que insuficientemente, pero se adhiere al interpuesto correctamente

Causales.

1. La VIOLACIÓN DIRECTA de una norma jurídica sustancial.


2. La VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL, como consecuencia de error de derecho derivado
del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y TRASCENDENTE EN
LA APRECIACIÓN DE LA DEMANDA, de su contestación, o de una determinada prueba.
3. NO estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las
excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
4. Contener la sentencia DECISIONES QUE HAGAN MÁS GRAVOSA LA SITUACIÓN DEL APELANTE ÚNICO.
5. Haberse dictado SENTENCIA EN UN JUICIO VICIADO DE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD
CONSAGRADAS EN LA LEY, a menos que tales vicios hubieren sido saneados.

La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas
por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma
compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales.

Trámite. Legitimación: Si la sentencia es CONFIRMATORIA de la primera instancia, SOLO PODRÁ INTERPONER


CASACIÓN quien haya APELADO en PRIMERA INSTANCIA.
 Interés para recurrir: Cuando las PRETENSIONES SEAN ESENCIALMENTE ECONÓMICAS, el recurso
procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a unos mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Esta cuantía de como interés para recurrir
NO SE APLICA A LAS ACCIONES DE GRUPO NI PROCESOS QUE VERSEN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LA
PERSONA.

Sin embargo, dispone el código que si UNA DE LAS PARTES CUMPLE LAS CONDICIONES para impugnar SE
CONCEDERÁ LA IMPUGNACIÓN QUE OPORTUNAMENTE pongo otro litigante, aunque se VALOR DEL INTERÉS
FUERA INSUFICIENTE.(no entendí, es lo de adhesión creo) El recurrente de igual forma podrá aportar un
dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión. Los dos
recursos se consideran AUTONOMOS.

Para probar el INTERES ECONOMICO AFECTADO CON LA SENTENCIA, su cuantía deberá establecerse con los
elementos de juicio que obran en el expediente. Pero podrá aportar el recurrente un DICTAMEN PERICIAL
PARA TAL FIN.

118
Se tiene que interponer dentro de los CINCO DIAS SIGUIENTES a la notificación de la sentencia de segunda
instancia. Si se pidió, aclaración, corrección o modificación el término se contará al día siguiente que se
resuelva la misma

¿Quién concede el recurso? El magistrado sustanciador de SEGUNDA INSTANCIA, Por auto que no admite
recurso (EL QUE CONCEDE N OADMITE RECURSO, el que niega si -reposicion), ordenará el envío del
expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y expedidas las copias necesarias. El
recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del
auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso.

Será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación, por ausencia de legitimación, por
extemporaneidad, o por no haberse pagado las copias necesarias para su cumplimiento, si fuere el caso.
CONTRA ESTE AUTOD DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR SE DA LA REPOSICIÓN subsidio queja ( no estoy
segura)

La concesión del recurso NO IMPEDIRÁ QUE LA SENTENCIA SE CUMPLA, salvo cuando verse exclusivamente
sobre el ESTADO CIVIL, o se trate de SENTENCIA MERAMENTE DECLARATIVA, o cuando haya sido RECURRIDA
POR AMBAS PARTES.

En la OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO, el recurrente podrá SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL


CUMPLIMIENTO DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, ofreciendo caución para garantizar el pago de los
perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, INCLUYENDO LOS FRUTOS CIVILES Y NATURALES
que puedan percibirse durante aquélla. El monto y la naturaleza de la caución serán FIJADOS EN EL AUTO QUE
CONCEDA EL RECURSO, y ésta deberá constituirse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
aquél, SO PENA DE QUE SE EJECUTEN LOS MANDATOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Corresponderá al
magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la
suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará.

El recurrente podrá, al interponer el recurso, LIMITARLO A DETERMINADAS DECISIONES DE LA SENTENCIA


DEL TRIBUNAL, en cuyo caso podrá solicitar que se ordene el cumplimiento de las demás por el JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA, siempre que no sean consecuencia de aquéllas y que la otra parte no haya recurrido en
casación.

Con estas mismas salvedades, si se manifiesta que con el recurso se persigue lograr más de lo concedido en la
sentencia del tribunal, podrá pedirse el cumplimiento de lo reconocido en ésta. ¿En cuál en la del tribunal o la
de que se espera con el recurso de casación? En ambos casos, se deberá suministrar lo necesario para las
copias que se requieran para dicho cumplimiento, dentro del término de ejecutoria del auto que las ordene.

Si el recurrente no presta la caución, o ésta es insuficiente, se ejecutará la sentencia, para lo cual se ordenará,
a su cargo, la expedición de las copias necesarias. Si no se suministra lo necesario para la expedición de las
copias, el recurso se declarará desierto.

119
Una vez SE ADMITA en el mismo auto se ordenará DAR TRASLADO COMÚN por treinta (30) días para que los
recurrentes PRESENTEN LAS DEMANDAS DE CASACIÓN. Dicho término no se interrumpirá por el cambio de
apoderado, ni por su renuncia o la sustitución del poder.

Ojo en casación se PRESENTA RECURSO ante el TRIBUNAL, pero la DEMANDA DE CASACIÓN ES APARTE y ese
si es ante la Corte que puede admitirla o inadmitirla.
1. Inadmisión. No reúna los requisitos formales // cuando en la demanda se PLANTEEN CUESTIONES DE
HECHO O DE DERECHO que no fueron invocadas en las instancias. // IDENTIDAD ESENCIAL DEL CASO
CON JURISPRUDENCIA reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar
su sentido. // Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no
afectaron las garantías de las partes, // Cuando no es evidente la transgresión
2. Admisión. Corre traslado común por 15 y vuelve al magistrado ponente para la elaboración del
proyecto.

Demanda de casación.

1. La designación de las partes, una SÍNTESIS DEL PROCESO, de las pretensiones y de los hechos materia
del litigio.
2. La formulación, por separado, de los CARGOS CONTRA LA SENTENCIA RECURRIDA, con la exposición
de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa y con sujeción a las
siguientes reglas:
a. Tratándose de VIOLACIÓN DIRECTA, el cargo se limitará a la cuestión jurídica SIN COMPRENDER NI
EXTENDERSE A LA MATERIA PROBATORIA.POR VIOLACIÓN INDIRECTA, no podrán plantearse
aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias.

Cuando se trate de ERROR DE DERECHO, se indicarán las normas probatorias que se consideren
violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. ERROR DE
HECHO MANIFIESTO, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son
en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y
señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia.
b. Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podrán recaer sobre apreciaciones probatorias.

Cuando se trate de cargos formulados por la causal primera de casación, que contengan DISTINTAS
ACUSACIONES que ha criterio de la Corte debieron haberse presentado en forma separada, deberá decidir
sobre ellos como si se hubieran invocado en distintos cargos. En el mismo evento, si se formulan acusaciones
en distintos cargos y la Corte considera que han debido proponerse a través de uno solo, de oficio los
integrará y resolverá sobre el conjunto, según corresponda.

Si se presentan cargos incompatibles, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del
recurso de casación, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, los fundamentos que
le sirven de base

120
FALLO. Una vez está el proyecto de fallo puede la sala convocar audiencia para escuchar a los apoderados de
las partes sobre los cargos del fallo y si así lo desea ahí mismo tomar una decisión. Si es por una causal de
NULIDAD la Corte ordenará que se rehaga la respectiva actuación SI ES POR LAS OTRAS la CORTE CASA Y
REEMPLAZA LA SENTENCIA. Si no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará en costas al
recurrente, salvo en el caso de que la demanda de casación haya suscitado una rectificación doctrinaria.

Ineficacia del cumplimiento de la sentencia recurrida.

Cuando la Corte case una sentencia que YA FUE CUMPLIDA, declarará sin efectos los actos realizados con tal
fin, y dispondrá cuanto sea necesario para que no subsista ninguna consecuencia derivada de la sentencia
casada. A juicio de la Sala de Casación, podrán acumularse y ser decididos en una misma sentencia varios
asuntos.
¿Es decir anulará el cumplimiento de lo que se ha hecho?

SUPLICA.

¿Sobre qué autos procede?

El recurso de súplica procede contra los AUTOS QUE POR SU NATURALEZA SERÍAN APELABLES, dictados por
el Magistrado sustanciador EN EL CURSO DE LA SEGUNDA O ÚNICA INSTANCIA, o durante el trámite de la
apelación de un auto.

Autos que en el trámite de los RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE CASACIÓN o revisión profiera el magistrado
sustanciador y que POR SU NATURALEZA HUBIERAN SIDO SUSCEPTIBLES DE APELACIÓN.

También procede contra el auto que resuelve sobre la ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN O CASACIÓN

Tramite.

La súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, mediante escrito
dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresarán las razones de su inconformidad. El término de
TRASLADO es de 3 días

QUEJA.
Procede cuando SE NIEGA EL DE APELACIÓN para que sea el superior quien decida si si procede. TAMBIEN
PROCEDE CUANDO SE NIEGA LA CASACIÓN.

OJO TIENE QUE INTERPONERSE EN SUBSIDIO DE REPOSICIÓN, salvo cuando éste sea consecuencia de la
reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la
ejecutoria. el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la
forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá

121
ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente. El escrito se mantendrá en la secretaría
DEL SUPERIOR por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y
surtido el traslado se decidirá el recurso.

REVISIÓN. Es el que procede contra sentencias ejecutoriadas.

1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión
contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA.

2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el
pronunciamiento de la sentencia recurrida. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA pero si el proceso
penal no hubiere terminado se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la
ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectivo

3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso
testimonio en razón de ellas. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA pero si el proceso penal no
hubiere terminado se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del
fallo penal y se presente la copia respectivo

4. Haberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en
la producción de dicha prueba. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA pero si el proceso penal no
hubiere terminado se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del
fallo penal y se presente la copia respectivo

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia recurrida. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA pero si el proceso penal no hubiere
terminado se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo
penal y se presente la copia respectivo

6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la
sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al
recurrente. DOS AÑOS EJECUTORIA

7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o


emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. Dos años contados a partir desde el día
en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con
límite máximo de cinco (5) años

8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.
DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA
122
9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el
segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho
proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada. DOS AÑOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA

Se presenta y tramita ante la CORTE SUPREMA, el término de traslado es de cinco días. Surtido el traslado a
los demandados se decretarán las pruebas pedidas, y se fijará audiencia para practicarlas, oír los
alegatos de las partes y proferir la sentencia. NO SE SUSPENDE LA EJECUCÍON DE LA SENTENCIA

SUCESIONES:

SUCESIONES

1. INTRODUCCIÓN:
a. El heredero adquiere los derechos transmisibles del causante a través del modo sucesión por
causa de muerte (MODO de adquirir la propiedad).
i. Se hace dueño a través del modo no del título, es decir en realidad no existen los
denominados títulos traslaticios del dominio.
ii. La sucesión es una forma de volverse dueño de las cosas que eran de alguien que murió.
b. El muerto no puede seguir siendo dueño porque ya no es persona y en consecuencia no tiene
capacidad de goce. Se pierden los atributos de la personalidad, entre los cuales se encuentra la
capacidad de goce, que consiste en la idoneidad para ser titular de derechos.
c. Lo que hace la sucesión por causa de muerte es determinar cómo esos derechos transmisibles que
estaban en cabeza de la persona que murió se van a distribuir, a quién van a pasar.
d. El artículo 1019 C.C. establece que para poder pasar a ser titular de esos derechos es indispensable
ser persona: Para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la
sucesión.
e. El modo de adquirir la propiedad de la sucesión por causa de muerte se integra por 3 fenómenos:
i. La muerte: porque como es la causa: determina que entre a funcionar el modo.
ii. Vocación hereditaria: quienes son los llamados a recoger lo que era del muerto
iii. Aceptación de la herencia (renuncia a repudiar): se enmarca en lo que se denomina el ejercicio
del derecho de opción, es decir que, al convocado o llamado a recoger o retener los bienes
herenciales, la ley le despensa la posibilidad de aceptar la herencia o de repudiarla según sea el
caso, con las características y elementos necesarios para el ejercicio de ese derecho de opción.
Ese derecho tiene unas características; solo para mencionar algunas, es irrevocable, puro y
simple, opera de manera retroactiva.
f. Aplicación de la ley para la distribución de los bienes sucesorales: Ley 153 de 1887: en la partición
y adjudicación de una herencia se aplican las leyes vigentes al momento de la muerte del causante
(IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY).

123
i. Lo que busca es que lo que ya ingresó al patrimonio, ese derecho adquirido no lo puede quitar
otra ley.
g. Concepto de heredero: Si bien la vocación hereditaria en gran parte esta cimentada con el
parentesco, no quiere decir que el heredero deba ser el pariente solamente. Heredero es aquella
persona que la ley o el testamento llama a recoger toda la herencia o una cuota parte de ella.
h. Concepto de Legatario: es el que llama el testamento a que recoja un cuerpo cierto.
2. SENTENCIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1955 DE LA CSJ, SALA DE CASACIÓN CIVIL, MP JOSÉ J. GÓMEZ: la
CSJ resuelve algunas disputas doctrinales sobre la figura de la sucesión por causa de muerte.
a. La partición y adjudicación de la herencia no son lo que vuelve dueño al heredero de los bienes del
causante, ni tampoco el acto notarial de liquidación de la masa mortuoria porque estos no son
modos de adquirir.
b. El heredero se vuelve dueño a través del modo sucesión causa de muerte, no necesita MÁS.
c. Si la cosa no era del muerto, el heredero no se puede volver dueño (nemo dat quod non habet):
“cuando el tradente o el causante no ha sido propietario de la cosa objeto de la transferencia o de
la transmisión, caso en el cual el adquirente y el heredero mal pueden adquirirla: el derecho del
dueño subsiste y con él las acciones para hacerlo efectivo”.
d. Se habla de adjudicación de la herencia cuando hay un solo heredero y de partición de la herencia
cuando son varios.
e. La partición sirve para 3 cosas: (1) extinción de la comunidad hereditaria, (2) ajustar la cadena de
títulos y (3) acabar con la indivisión entre los herederos: “ ... de tal manera que cuando sobreviene
la partición, no es para transferir al heredero un derecho que ya tiene y en el ejercicio del cual
interviene en ella, sino para liquidar la comunidad universal hereditaria y poner término a la
indivisión distribuyendo los bienes entre los partícipes a prorrata de su derecho, con efecto desde el
día de su muerte... De esta forma la partición del acervo hereditario no es modo de adquirir, sino
desarrollo del modo de adquirir de la sucesión mortis causa.
f. TESIS DEL EFECTO TRASLATICIO DE LA SUCESIÓN: (antes de la partición los HEREDEROS son todos
dueños de todos los bienes (vaca y burro). Después de la adjudicación, a uno se le da la vaca y al
otro el burro. A partir de este momento, se entiende que retroactivamente el dueño de la vaca lo
era desde la muerte y el del burro igual, es decir, se presume entonces que el uno nunca tuvo
derecho sobre el animal del otro).
i. La Corte precisa que el modo por sí mismo es suficiente para trasmitir los derechos
transmisibles del de cujus.
ii. El que transmite es el muerto a los herederos, se deriva del muerto, no es relevante la relación
entre los herederos: “El alcance traslaticio de la adjudicación o partición, entre los
causahabientes, se hace consistir en el traslado o abandono recíproco de los derechos de los
herederos, en favor y en contra de los mismos, para tener cada cual derecho exclusivo sobre los
bienes que le correspondan. Tal traslado o abandono es incompatible con el efecto retroactivo
de la partición, consagrado en los artículos 779 y 1401 del C.C., ya que al retrotraerse al día de
la muerte, no son los coherederos quienes se transfieren derechos o bienes, sino el de cujus
quien les ha transmitido, directa e inmediatamente en ese día, las especies determinadas en la
partición”;
124
iii. Una vez que se hace la partición la ley edifica una presunción: usted sucedió al muerto en el
burro y nunca tuvo derechos sobre la vaca. Es una ficción de la ley: “se reputa que los demás
partícipes de la cosa universal o singular que todos poseían proindiviso, no han tenido parte
alguna en los bienes o efectos adjudicados a cada uno de ellos separadamente: la adjudicación
es simplemente declarativa de un derecho existente; y los bienes que cada adjudicatario recibe,
como representativos de su derecho en la comunidad, emanan del título mismo que dio origen
a esa comunidad, como si la proindivisión no hubiera existido jamás”.
iv. La partición tampoco tiene efecto translaticio entre el muerto y el heredero; La partición tiene
un efecto declarativo. Ningún efecto constitutivo, no crea derechos.
g. La sucesión transmite y la tradición transfiere : el muerto no transfiere nada al heredero porque
transferir se debe reservar a cuando haya una tradición, que presume la voluntad. En la sucesión, el
muerto no tiene voluntad así que no puede transferir, sino que transmiten.
h. La sentencia de adjudicación y el acto de partición no son modos de adquirir: la partición es
desarrollo del modo de adquirir la sucesión mortis causa, paso necesario en la liquidación de la
herencia, extinción de la comunidad hereditaria y a la vez eslabón destinado a ajustar la cadena de
los títulos del antecesor, con el título del causahabiente.
i. La Sala aclara y precisa la doctrina a estos respectos, así:
i. La propiedad de los bienes hereditarios se adquiere con base en un título – la ley o el
testamento – mediante el modo que el artículo 673 del C.C. consagra y denomina «sucesión
por causa de muerte». Esta es la forma jurídica por medio de la cual, la persona, con vocación
hereditaria, adquiere los bienes del sujeto que fallece.
ii. La partición de la masa hereditaria tiene el efecto retroactivo señalado en los artículos 779 y
1401 del C.C. Este efecto consiste en que se tenga por efectuada, no en la fecha de su
aprobación por el juez o de su verificación extrajudicial, sino el día de la delación de la herencia,
que generalmente coincide con la de la muerte del causante, según los artículos 1012 y 1013 i.
b. Por tanto: primero, no hay discontinuidad entre la propiedad y la posesión del de cujus y la
propiedad y posesión del heredero, ya que éste es el continuador de la persona de aquel;
segundo, queda borrado jurídicamente el tiempo de comunidad o indivisión que realmente
haya existido entre la muerte del causante y la partición de los bienes; y tercero, cada heredero
se reputa no haber tenido jamás parte alguna en los bienes distribuidos a los demás
copartícipes.

3. Sentencia C-238 de 2012 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: Se demandan los artículos 1040,
1046, 1047 y 1233 por considerar que la expresión “cónyuge” excluye a los compañeros permanentes
que conformen una unión marital de hecho, trátese de parejas de distinto sexo o de las integradas por
personas del mismo sexo, exclusión que en el caso de los tres primeros artículos tendría por
consecuencia el privarlos de la vocación hereditaria, mientras que, respecto del último, los dejaría por
fuera de la regulación allí plasmada sobre el derecho a la porción conyugal.
a. Se entiende que los compañeros permanentes también tienen la libertad de compartir una
comunidad de vida y, no hay motivo válido para estimar que estas disposiciones solo se predican de
los cónyuges.
125
b. La Carta no limita a ella el mandato de protección, sino que comprende en él a otros tipos de
familia. Es más razonable que, para efectos sucesorales, sean equiparados los compañeros a los
cónyuges que permitir que, por excluir al compañero permanente, los tíos o los sobrinos del
causante recojan una herencia.
4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE
a. La muerte: se produce la extinción de la personalidad, es decir que el sujeto de derecho deja de
tener esa capacidad jurídica que le permite ejercer derechos y contraer obligaciones. Art. 94 CC
<FIN DE LA EXISTENCIA>. La existencia de las personas termina con la muerte.
i. Muerte real, natural, cerebral o encefálica: fenómeno biológico que se produce cuando hay
ausencia de las funciones del tallo encefálico de forma irreversible y comprobada mediante
examen clínico. (Decreto 1546 de 1998 que regula a su vez a la Ley 9 de 1979):
1. Art 1o. (…) Muerte encefálica: ausencia de las funciones del tallo encefálico, comprobada
por examen clínico.
2. Aunado a este decreto, el procedimiento médico que deben seguir los diferentes
médicos (Decreto 2493 de 2004, fundamentalmente en los artículos 12 y 14) es:
a. Debe verificarse que exista una ausencia de respiración espontánea, que las pupilas
estén persistentemente dilatadas, que haya una ausencia de reflejo pupilar a la luz,
ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo ocular, ausencia de reflejo
nauseoso o faríngeo, y cuando hay una ausencia de reflejo tusígeno (no toce): 7
signos.
b. Cuando no sea posible corroborar alguno de los siete (7) signos establecidos, se
deberá aplicar un test de certeza.
c. El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando en la persona exista
cualquiera de las ss causas o condiciones que la simulan, pero son reversibles:
i. Alteraciones tóxicas (exógenas).
ii. Alteraciones metabólicas reversibles.
iii. Alteración por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso
central y relajantes musculares.
iv. Hipotermia.
d. Una vez comprobados todos y cada uno de estos métodos, se puede determinar
que una persona se encuentra muerta.
e. También establece que los galenos encargados de dictaminar la existencia de la
muerte a través de este procedimiento tienen que ser mínimo 2 y no pueden hacer
parte del sistema de trasplantes del centro en el cual se encuentre la persona.
3. Art. 14°. Muerte encefálica en menores de dos años. Los datos que permiten la
determinación de muerte encefálica, historia clínica, exploración física, período de
observación y exámenes complementarios en niños menores de dos (2) años deberán:
a. Ser consignados en forma detallada y clara en la historia clínica del paciente
b. y deberán refrendarse con la firma de dos (2) miembros como mínimo del equipo
asistencial que hubieran actuado simultáneamente en la obtención de los datos y
deberá constatarse por lo menos, la existencia de los siguientes signos:
126
i. Historia clínica:
1. Coma de etiología conocida y de carácter irreversible;
2. Debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva
en el sistema nervioso central compatible con la situación de muerte
encefálica.
ii. Exploración clínica neurológica:
1. Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica hay
que comprobar si el paciente presenta:
a. Estabilidad hemodinámica;
b. Oxigenación y ventilación adecuada;
c. Temperatura corporal central mayor de 32°.
d. Ausencia de alteraciones metabólicas;
e. Sustancias o fármacos depresores del sistema nervioso central,
que pudieran ser causantes del coma;
f. Ausencia de bloqueadores neuromusculares;
g. Alteraciones de los electrólitos;
2. Debe establecerse el estado de coma arreactivo en el que no se
encuentre ningún tipo de respuestas motoras o vegetativas al estímulo
doloroso producido en el territorio de los nervios craneales; no deben
existir posturas de descerebración ni de decorticación;
3. Ausencia de reflejos del tronco encefálico:
a. Pupilas en posición media o dilatada
b. Ausencia del reflejo fotomotor
c. Ausencia de movimientos oculares: ni espontáneos, ni
provocados
d. Ausencia de parpadeo espontáneo
e. Ausencia de reflejo corneal
f. Ausencia de movimientos faciales
g. Ausencia de movimientos musculares espontáneos
h. Ausencia de reflejos oculovestibulares
i. Ausencia de reflejos oculocefálicos
j. Ausencia de reflejo nauseoso
k. Ausencia de reflejo tusígeno
l. Ausencia de respiración espontánea;
4. La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o
inducida, no invalida el diagnóstico de la muerte encefálica;
5. El examen debe ser compatible con muerte encefálica durante todo el
período de observación y de práctica de pruebas complementarias.
6. Período de observación. Es recomendado y depende de la edad del
paciente y de las pruebas complementarias utilizadas.

127
a. Siete (7) días a dos (2) meses: dos (2) exploraciones clínicas y
electroencefalogramas separados al menos por 48 horas;
b. Dos (2) meses a dos (2) años:
i. Dos (2) exploraciones clínicas y electroencefalogramas
separados al menos por 24 horas;
ii. En la encefalopatía hipóxicoisquémica el período de
observación debe ser de 24 horas;
c. En los niños de más de dos años se asimila al adulto.
7. Si se cuenta con la posibilidad de realizar pruebas de certeza que
evalúen el flujo sanguíneo cerebral estas se podrán utilizar para acortar
el tiempo de observación.
4. Esta muerte se acredita con el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN o lo que se conoce
también como el acta de defunción. Y se aplica aquí un fenómeno de tarifa legal: para
efectos de demostrar la muerte de un determinado sujeto de derecho deberá aportarse
el respectivo registro o acta en cualquier trámite.
ii. Muerte civil: que consistía en que una persona se encontraba, o era declarado muerto para la
vida jurídica a pesar de encontrarse bilógicamente vivo.
1. Andrés Bello no recogió la muerte civil relativa al art 25 del Código Civil francés, pues no
instituyó la muerte civil para personas sancionadas con determinadas penas, sino aquella
relativa a aquellas personas que se dedicaban a la profesión monástica en instituciones
debidamente reconocidas por la iglesia católica.
2. Tratándose del Código Civil colombiano, con la entrada en vigor de éste con la Ley 57 de
1887 fue eliminada la figura de la muerte civil.
iii. Conmoriencia: alude a la simultaneidad de muertes. ¿Qué sucede cuando 2 o más personas
mueren en un mismo acontecimiento, y no se puede determinar cuál murió primero y con la
particularidad de que aquellas personas están llamadas a sucederse la una a la otra, o tienen
vocación hereditaria?
1. Art 95: Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento
(naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera) que no pudiere saberse
el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos <sic> casos como
si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese
sobrevivido a las otras.
2. Art 1015. Si dos o más personas, llamadas a suceder una a otra, se hallan en el caso del
artículo 95, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.
3. Los REQUISITOS de esta figura son:
a. IDENTIDAD DE CAUSA Y LUGAR: en primer lugar, se requiere que las personas
hayan muerto en un mismo lugar y a consecuencia de un mismo hecho o causa.
Pero se ha discutido, por lo cual, la doctrina ha matizado este requisito
entendiendo que se hayan muerto a consecuencia de un mismo peligro o situación.

128
b. IMPOSIBILIDAD DE ESTABLECER EL ORDEN DE LOS FALLECIMIENTOS: en aquellos
eventos en los que se pueda determinar a través de prueba científica si una
persona murió primero que otra, no habrá lugar a la conmoriencia.
c. LAS PERSONAS ESTÉN LLAMADAS A SUCEDERSE: piénsese en el caso de que dos
hermanos fallecen en un accidente aéreo, ninguno tiene descendencia (no tienen
hijos) y tampoco ascendentes (los padres fallecieron). Se establece esta presunción
legal (iuris tantum) admite prueba en contrario.
iv. Declaración de ausencia: Cuando una persona se halle ausente, cuando desaparezca de su
lugar de domicilio y no se conozca o no se sepa su paradero. (Art 96). Se mirará el
desaparecimiento como mera ausencia, y la representarán y cuidarán de sus intereses, sus
apoderados o representantes legales.

1. Razón de ser: frente a esta situación los interesados en los bienes de esta persona
(cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, defensor de familia, acreedores)
pueden adelantar los trámites del procedimiento de declaración de ausencia, con el
objetivo de que se nombre un administrador de los bienes del ausente para poder evitar
que se genere un deterioro de esa prenda general de los acreedores.
2. Este trámite para nombrar un administrador está contenido en la Ley 1306 de 2009. Pero
en nuestro país desde hace mucho tiempo se ha presentado un fenómeno de violencia
generalizada que viene desde el siglo pasado.
3. A este respecto se han dictado una serie de leyes relevante: uno es el trámite regulado
en el Código Civil y en el Código General del Proceso para la declaratoria de ausencia y
otro es el caso frente a personas ausentes como consecuencia del secuestro, regulado
por la Ley 282 de 1996, Ley 986 de 2005 y la Ley 1531 de 2012.
4. Hay diferentes clases de ausencia:
a. La AUSENCIA VOLUNTARIA: cuando una persona de manera libre y espontánea
decide irse de su lugar de residencia. En ese caso de ausencia voluntaria vamos a
darle uso al trámite establecido en el artículo 96 y ss. C.C. y a la aplicación de la
Ley 1316 de 2009;
b. la AUSENCIA INVOLUNTARIA o FORZADA o por DESAPARICIÓN FORZADA: esta se
produce generalmente en eventos de fuerza o por presión sobre una persona para
que se desplace de su lugar de residencia o domicilio a través de amenazas. Este
fenómeno de la ausencia forzada va a ser regulada principalmente por la Ley 1531
de 2012.
c. La ausencia del deudor u OCULTAMIENTO DEL DEUDOR: en realidad esta es una
ausencia voluntaria en virtud de la cual el deudor desaparece buscando el efecto de
que sus acreedores no puedan iniciar ningún tipo de acción legal judicial o
extrajudicial para que no puedan cobrar sus acreencias. Está regulado en la Ley
1306 de 2009.
5. Para efectos de proceder a la declaratoria de ausencia se da la posibilidad de adelantar
un trámite judicial o un trámite notarial.
129
a. El TRÁMITE JUDICIAL (art 583 CGP) a través del proceso de jurisdicción voluntaria.
b. El TRÁMITE NOTARIAL (art 617 CGP, regulado por el Decreto 1664 de 2015).
Entonces tenemos que este proceso, siempre que no haya colisión o conflicto,
podrá ser adelantado ante notario.
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL AUSENTE, la Ley 1306 de 2009 estableció que una
vez que se adelante el proceso, ante o juez o notario, y se declare ausente la persona,
debe nombrarse un administrador de los bienes. El art 115 de esta disposición habla de
cómo funciona y cómo opera el nombramiento de este administrador y trae dos
modalidades:
a. Si el patrimonio es superior a 5000 smmlv: deberá nombrarse una persona jurídica
y en especial una entidad fiduciaria. Esto aplica también si la complejidad de la
administración de los bienes así lo requiere.
b. En los demás casos, se nombrará a una persona natural.
7. Obs del administrador: no son solo aquellas inherentes al ejercicio de su cargo, como es
la administración cabal y correcta de los bienes, sino también procurar por establecer el
paradero de la persona que se encuentra ausente. Siempre que se requiera la
enajenación de los bienes objeto de administración se requerirá autorización judicial.
8. TRÁMITE EN CASO DE AUSENCIA INVOLUNTARIA O DESAPARICIÓN FORZADA: la
solicitud si deberá hacerse o tramitarse frente al juez civil del último domicilio de la
persona (no hay proceso notarial), no ante el juez de familia del último domicilio de la
persona desaparecida. Si la persona tiene o ha tenido varios domicilios, ante el juez del
domicilio donde haya tenido el asiento principal de sus negocios. Ese proceso tiene unos
efectos particulares determinados por la ley:
a. Dar continuidad de la personalidad jurídica del desaparecido. No darle lugar a la
extinción de la personalidad;
b. Conservación de los derechos de familia que tiene el desaparecido, particularmente
los relativos a la patria parental si hay menores de edad, es decir, que no se pierda
la patria potestad.
c. Protección del patrimonio del desaparecido.
d. Garantizar que a la familia del secuestrado se le garantice el pago de los salarios
por parte del empleador durante el tiempo que dure la ausencia forzada.
e. Fijar realmente cual fue la fecha de desaparición de la persona, lo que está
relacionado con la denuncia respectiva de la desaparición del sujeto de derecho.
v. Muerte presunta por desaparecimiento:
1. Ausencia y desaparición en nuestro OJ son entendidas como equivalentes. En la medida
en que debemos primero proceder a la ausencia y si pasan dos años, se puede iniciar el
otro proceso.
2. Se deben hacer 3 publicaciones en un diario de alta circulación nacional con un espacio
de mínimo 4 meses entre cada publicación y la consecuencia del inicio de este proceso es
que la persona que se encuentre en el proceso va a ser declarada muerta
presuntamente.
130
3. Si estamos frente a una desaparición forzada, la Corte Constitucional ha dicho que el
pago de los salarios es en especial observancia de los hijos menores o adultos
vulnerables. Mientras se mantengan menores o vulnerables, no podría extinguirse la
obligación del pago de los salarios. Además de los salarios deben hacerse los aportes a la
seguridad social.
4. Art 97. <condiciones para la presunción de muerte: Si pasaren dos años sin haberse
tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste, si además se llenan las
condiciones siguientes:
a. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el
desaparecido haya tenido en el territorio de la Nación,
b. Se debe justificar previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se
han hecho las posibles diligencias para averiguarlo,
c. Desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han
transcurrido, a lo menos, dos años.
d. La declaratoria debe estar precedida de la citación del desaparecido, por medio de
edictos publicados en el periódico oficial de la nación, tres veces por lo menos,
debiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones.
e. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en
ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan transcurrido cuatro meses, a lo
menos, desde la última citación.
f. Se nombrará un defensor desde que se provoque la declaración; y el juez, a petición
del defensor, o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá
exigir, todas las pruebas que considere.
g. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el
periódico oficial.
h. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado
desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos dos años más desde la misma
fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido.
i. Si una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó su embarcación, o
le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido
desde entonces cuatro años y practicándose la justificación y citaciones prevenidas
en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de
la acción de guerra, naufragio o peligro; o no siendo determinado ese día,
adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo
ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes
del desaparecido.
j. En todo caso la fecha de la sentencia será posterior a la fecha de la muerte
presunta, el día de la muerte presunta no podrá coincidir con la fecha de la
sentencia.
5. EFECTOS de la muerte presunta por desaparecimiento:

131
a. El declarado presuntamente muerto deja de ser sujeto de derecho. Se abrirá el
proceso de sucesión.
b. Los derechos que se entienden extinguidos como consecuencia de la muerte
también se entienden así, como consecuencia de la declaración de muerte
presunta.
c. Se produce la disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
d. Los derechos familiares que la persona tenía se entienden extinguidos: patria
potestad, curatela, etc.;
e. El matrimonio del declarado muerto presuntamente queda disuelto como
consecuencia de la sentencia que así lo declara, dando lugar entonces a la
posibilidad de que su cónyuge contraiga segundas nupcias o establezca una nueva
unión marital de hecho. En nuestro OJ si una persona es declarada presuntamente
muerta y su cónyuge contrae matrimonio, este segundo matrimonio es válido toda
vez que el primer matrimonio, a pesar de haber reaparecido la persona, fue
disuelto como consecuencia de la declaración de muerte.
6. RECISIÓN DE LA SENTENCIA DE DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA. La sentencia que
declara la muerte presunta es apenas una presunción legal.
a. Hay dos eventos que pueden dar lugar a la destrucción de esa presunción:
i. Cuando el declarado presuntamente muerto REAPAREZCA: se procederá a la
nulidad de la sentencia que lo ha declarado así, y consecuentemente se dará
lugar a la nulidad de la sentencia de adjudicación y partición. El reaparecido
tendrá una especie de acción reivindicatoria respecto de los bienes que han
sido entregados a sus herederos como consecuencia de la declaratoria de la
muerte presunta.
1. Tener en cuenta el tema de la buena y mala fe en cuanto a la acción
reivindicatoria:
a. Si los adjudicatarios de aquel que ha sido declarado
presuntamente muerto han obrado de mala fe: además de la
devolución de los bienes deberán devolver también todos los
frutos civiles y naturales de la cosa en el tiempo que la tuvieron,
b. Si actuaron de buena fe solo deben devolver la cosa que ha sido
adjudicada. Igual frente a terceros, si los bienes han sido
transferidos a 3os de buena fe, estos solo están obligados al
pago del precio comercial de la cosa, en el caso contrario,
deberán indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al
reaparecido
ii. La persona ha MUERTO EN UNA FECHA DIFERENTE A LA ESTABLECIDA por la
sentencia o lo que es lo mismo, hay una distancia considerable en el tiempo
entre la fecha en la cual se estableció judicialmente que había muerto y la
fecha en la que realmente murió. Entones hay que rescindir la sentencia sobre
todo dentro del proceso de sucesión, toda vez que el convocado a recoger y/o
132
retener los bienes de ese causante no era a quien se le adjudicaron los bienes
en el proceso de sucesión sino que era otra persona. También puede pasar
que con posterioridad a la fecha en que se le declaro muerto el sujeto otorgo
un testamento, entones deberá aplicarse ese testamento y para ello se debe
rescindir esta sentencia.
b. Esta acción tiene un TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN que será el extraordinario de 10
años contados a partir de la fecha de la sentencia en que se declara presuntamente
muerto o a partir de la fecha en que se adjudica los bienes.
b. Vocación Hereditaria: convocatoria que realiza la ley o el testamento respecto de determinadas
personas que allí se determinan para que vengan a recoger los derechos transmisibles del difunto.
Puede ser: 1) una convocatoria general, o 2) una convocatoria especial.
i. La convocatoria se fundamenta en otras instituciones jurídicas:
1. PARENTESCO: vinculación que tiene una persona con otra. Hay dos tipos de parentesco:
a. Parentesco por consanguinidad,
b. Parentesco civil.
c. El parentesco de afinidad se encuentra excluido.
2. MATRIMONIO
3. LEY como fundamento de la vocación hereditaria.
ii. Quiénes tienen vocación hereditaria: Art. 1040 CC. Personas en la sucesión intestada. Son
llamados a sucesión intestada:
a. Descendientes: personas que preceden unas de otras: hijos, nietos, bisnietos,
tataranietos, choznos, los hijos de los choznos, los nietos de los choznos, y así
sucesivamente hasta cuando eso sea posible físicamente.
i. En el primer orden sucesoral no solo tienen vocación hereditaria
eventualmente los hijos sino también los demás que mencionamos.
ii. Si bien tienen vocación ab intestato todos los descendientes, no todos pueden
concurrir al mismo tiempo para reclamar los derechos transmisibles porque
los del grado de parentesco anterior excluyen a los del grado de parentesco
ulterior, salvo que se dé aplicación al fenómeno de la representación.
b. Hijos adoptivos:
i. Antes la adopción era para darle hijos al que no los tenía, y las consecuencias
eran que el hijo adoptivo adquiría parentesco con el adoptante, pero con
nadie más, y no dejaba de pertenecer a su familia de sangre. Adopción simple.
1. Si moría el adoptante, el hijo adoptivo heredaba, y como seguía
perteneciendo a su familia de sangre, también heredaba a sus padres
de sangre. Por esa razón, se dijo que tratándose de la sucesión para el
hijo adoptivo en forma simple, este heredaba como si fuera un hijo
natural.
ii. La Ley 5 de 1975 creó una nueva forma de adopción: el adoptivo va a
integrarse plenamente a la familia del adoptante. Se trata de darle familia a
un niño que va entablar parentesco con los consanguíneos del adoptante y
133
además, va a dejar de pertenecer a su familia de sangre. Por eso se habla de
adopción plena. En el año de 1989 se expidió el Código del Menor, con el que
se acabó con la adopción simple, y se estableció que, de ahí en adelante, solo
podría haber una adopción plena.
iii. Clasificación importante de antes porque ahora no hay distinción entre hijos:
1. Hijo natural: A partir de la Ley 45 de 1936 era el habido por personas
que no estaban casadas entre sí. El hijo natural heredaba en ese
entonces la mitad de lo que le tocaba a un hijo legítimo. Eso también en
su momento fue un avance, porque antes el hijo natural heredaba
como una quinta parte.
2. Hijo legítimo: Hijo de padres casados. que eran los que tenían la
vocación hereditaria para recoger los bienes del causante.
a. Código de la Unión: los hijos naturales iban a recibir la quinta
parte de lo que recibían los hijos legítimos.
b. LEY 57 DE 1887 Los hijos legítimos excluyen a todos los otros
herederos, menos a los hijos naturales legalmente reconocidos,
Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acervo líquido
se dividirá por mitad, una mitad para hijos legítimos
exclusivamente, y la otra para los mismos hijos legítimos y para
los naturales, por partes iguales conjuntamente entre todos
ellos.
c. LEY 153 DE 1887: desapareció todo derecho para los hijos
naturales, estos ya no tendrían derecho a participar en la
sucesión de su causante.
d. LEY 45 DE 1936: el hijo natural iba a recibir la mitad de lo que le
correspondiera a un hijo legítimo.
e. LEY 29 DE 1982: se equiparan los derechos de los hijos legítimos
con los derechos de los hijos naturales, pudiendo todos recibir la
misma cuota dentro de la sucesión de su causante.
f. CONSTITUCIÓN DEL 91: acabó con la distinción entre hijos
naturales e hijos legítimos.
g. LEY 140 DE 1960 se le dio algún tipo de reconocimiento a los
hijos adoptivos: tendrían el mismo derecho que tendrían los
hijos naturales, es decir, que recibirían la mitad de lo que recibía
un hijo legítimo.
h. LEY 5 DE 1975 hablaba de adopción simple y de adopción plena.
Esta ley estableció que cuando estuviéramos en presencia de
adopción simple, podían ser llamados a la sucesión del hijo
adoptivo no solo los padres adoptantes sino también los padres
de sangre, y entre estos se iba a dividir por partes iguales el
patrimonio del hijo. Hoy solo subsiste la figura de la adopción
134
plena, permitiendo que el hijo adoptivo ingrese de forma
completa dentro de la familia de los padres adoptantes.
i. La Ley 5 dijo que el hijo adoptivo heredaba como si fuera un hijo
natural: el hijo adoptivo en forma simple iba a heredar la mitad
de lo que le correspondería a uno de los hijos consanguíneos del
adoptante. La razón no era discriminación, sino porque entendió
la ley que, ese sujeto iba a heredar por dos lados: al padre de
sangre y al adoptante (o familia).
j. LEY 29 DE 1982: todos los hijos son iguales y tienen los mismos
derechos.
3. Hijos legitimados (concebidos antes del matrimonio, pero se
legitimaban tras el matrimonio de sus padres);
4. Hijos ilegítimos (hijos naturales, bastardos).
c. Ascendientes: padres, abuelos, bisabuelos, etc. Pero no todos ellos pueden llegar al
mismo tiempo, los ascendientes de grado anterior excluyen a los de grado ulterior:
los abuelos solo pueden esperar a recoger a falta de los padres, porque si los
padres están los abuelos no podrán recoger.
d. Padres adoptantes:
e. Hermanos.
f. Hijos de los hermanos: no dice los descendientes de los hermanos, de manera que
expresamente se hace referencia a los hijos de los hermanos, lo que tiene una
implicación bien grande puesto que la vocación hereditaria se extiende
exclusivamente hasta los sobrinos. En ese orden de ideas, el nieto de un hermano
no tiene vocación hereditaria, por lo que, si una persona fallece y el único que le
sobrevive es el nieto o bisnieto de su hermano, ese nieto o ese bisnieto no tiene
vocación hereditaria ab intestato. Por el testamento puede habérsele dejado, pero
ab intestato no.
g. Cónyuge supérstite: La Corte Constitucional en sentencia C–238 de 2012 para
garantizar el derecho a la igualdad, dijo que en materia herencial siempre que el
código hable de cónyuge hay que entender que también se está refiriendo al
compañero permanente, así sea del mismo sexo.
h. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2. Ese llamado está fundamentado en el parentesco de consanguinidad, en el parentesco
civil, y otros. El cónyuge supérstite obedece a la institución del matrimonio; pero también
la ley interviene en esa convocatoria porque habla del ICBF.
3. Ese llamado no es desordenado, no pueden ser llamados todos al tiempo a recoger los
bienes del causante, sino que debe haber una prelación, y por eso se habla de los
órdenes sucesorales.
4. Se menciona una serie de personas que ab intestato, es decir sin testamento, son
llamadas a recoger esos derechos de alguien que ha muerto.
c. Aceptación de la herencia: es el numeral 7 de este resumen.
135
5. ÓRDENES SUCESORALES: la ley establece una prelación o preferencia entre ellos. Con ello, además se
determina la forma como se distribuye la herencia en ese orden.
a. Principios:
i. De la prelación o preferencia : el primer orden prevalecerá respecto del segundo, tercero,
cuarto y quinto orden.
ii. Que opera dentro de cada orden que es el principio de exclusión y se refiere a que el pariente
de grado anterior excluye al pariente de grado ulterior. Si dentro del orden de los
descendientes encontramos un hijo, ese hijo excluye al pariente de grado ulterior que podría
ser, por ejemplo, un nieto del causante.
b. Los órdenes son:
i. El PRIMER ORDEN SUCESORAL (los primeros llamados a recoger): son los descendientes. Pero
no todos los descendientes pueden llegar al mismo instante a reclamar: los nietos solo a falta
de hijos, los bisnietos a falta de nietos y de hijos, salvo en el caso de que haya representación
sucesoral.
1. ¿Cómo se distribuye la herencia en el primer orden? Por partes iguales. Es decir, entre
todos toman la masa de bienes y se la dividen por cabezas. De modo que si una persona
fallece y tiene descendientes pues estamos en el primer orden y punto, como hay
descendientes estamos en el primer orden.
a. Si existen hijos, en virtud del principio de exclusión, se preferirán por encima de los
nietos.
ii. SEGUNDO ORDEN: ascendientes: los de grado de parentesco más próximo excluyen a los de
grado de parentesco ulterior.
1. Si una persona fallece y no dejó descendientes, pero hay ascendientes entonces estamos
en el segundo orden,
2. Ocurre una situación muy especial: se invita a participar al cónyuge o compañero
permanente, el cual no configura el orden, no es el dueño del orden, pero se le invita a
que participe.
3. Si el muerto no deja descendientes, y tampoco ascendientes, pero deja cónyuge o
compañero permanente: no estamos en el segundo orden, porque el cónyuge no es el
que configura este orden, simplemente es un invitado, es decir que el solo puede estar
en el segundo orden siempre y cuando haya personas que configuren el segundo orden y
esos son los ascendientes.
4. ¿Cómo se reparte la herencia en el segundo orden? Por cabezas y partes iguales, es decir
si están vivos dos padres mitad y mitad, los dos padres y el cónyuge de a tercios.
5. Si no hay ascendientes no estamos en este segundo orden.
6. En virtud de la ley 5 del 75 hay adopción simple y plena: Por lo cual, cuando estemos ante
adopción simple y fallezca el hijo adoptivo y este no tenga descendencia, estaremos en
presencia de ese segundo orden sucesoral del hijo adoptiva: a esa sucesión acudirá tanto
los padres adoptantes como los padres de sangre, y entre ellos se dividirán por cabezas,
el patrimonio del hijo muerto en partes iguales.

136
7. Cuando se trata de adopción plena: los padres de sangre del hijo adoptivo NO son
llamados a la sucesión del hijo muerto, únicamente los padres adoptantes.
iii. TERCER ORDEN SUCESORAL. el cónyuge o compañero permanente y los hermanos. Acá el
cónyuge o compañero es el dueño en el tercer orden, y en el segundo es solo un invitado.
1. Hipótesis:
a. Si una persona fallece, no deja descendientes, tampoco ascendientes, pero deja
hermanos estamos en el tercero;
b. Si una persona fallece, no deja descendientes, ni ascendientes, pero sí hermanos y
cónyuge estamos en el tercero.
c. Si tampoco deja hermanos, pero si deja cónyuge estamos igual en el tercero.
2. Ley 1934 del 2018: los testamentos que se hubieren depositado antes de la vigencia de la
ley se regirán por el régimen anterior.
3. El cónyuge o compañero supérstite cuando va a una mortuoria puede reclamar los ss
derechos (todos diferentes entre sí):
a. Puede reclamar lo que es de él ya que sus bienes estaban confundidos con los del
muerto por la sociedad patrimonial. Cuando se liquida una sociedad conyugal los
bienes son de los dos y al liquidarla se establece qué es de quién, entonces cuando
reclama los GANANCIALES está reclamando algo que es de él. Los gananciales son
un derecho propio del supérstite y, por lo tanto, no es herencia.
i. El tema de las capitulaciones se enmarca en el tema de las gananciales.
b. En algunos casos, el cónyuge o compañero también es heredero, entonces puede ir
a decir que le toca herencia en el 2do o tercer orden.
c. PORCIÓN CONYUGAL: es de naturaleza alimentaria, es para el cónyuge o
compañero que carece de lo suficiente para subsistir. Cuando el cónyuge o
compañero permanente pide porción conyugal no está pidiendo ni gananciales ni
herencia, está pidiendo otro derecho.
i. La porción conyugal es una figura jurídica que está concebida para amparar o
proteger al cónyuge, compañero o compañera permanente que se denomina
pobre, que no tiene los bienes suficientes para procurar su congrua
subsistencia.
4. ¿Cómo se reparte la herencia? Si hay hermanos y cónyuge o compañero permanente se
reparte la mitad para el cónyuge o compañero y la otra mitad para los hermanos. Si solo
hay cónyuge se lo lleva todo, y si hay solamente hermanos, los hermanos se llevan todo.
a. Tratándose de hermanos:
i. Hermanos de doble conjunción (es hermano por parte de mamá y papá):
llevan el doble de lo que le corresponde a un hermano de simple conjunción
(hermano solo por parte de papá o de mamá).
5. Nos encontraremos en el tercer orden solo cuando no hay descendientes (primer orden)
ni tampoco ascendientes (segundo orden).
iv. CUARTO ORDEN SUCESORAL: los sobrinos.

137
1. A falta de descendientes, ascendientes, de cónyuges o hermanos, la ley llama a los hijos
de los hermanos.
2. En este orden la herencia se reparte por partes iguales o por cabezas.
3. ¿Qué grado de parentesco tienen los sobrinos con el causante? Tercer grado de
consanguinidad
v. QUINTO ORDEN SUCESORAL: El ICBF es el HEREDERO UNIVERSAL, es heredero y se encuentra
ubicado en el quinto orden sucesoral. A falta de descendientes, ascendientes, y colaterales
hasta el 3 grado de consanguinidad heredará el ICBF.
c. Aclaraciones:
i. Los no mencionados en el art. 1040, ab instestato, en ningún caso tendrán vocación
hereditaria.
ii. Cuando menciona al cónyuge hay que entender que, en virtud de la sentencia de
Constitucionalidad, se comprende también al compañero permanente de igual o diferente
sexo.
d. Conceptos:
i. HEREDERO: Es la persona que es llamada por la ley o por el testamento a recoger toda la
herencia o una cuota de ella.
ii. LEGATARIO: Aquella persona llamada por el testamento a recoger un cuerpo cierto.
6. Se puede suceder por un derecho personal o propio o por el derecho de representación sucesoral.
a. ¿Qué es la Representación Sucesoral?: ficción en la que una persona va a ocupar el lugar y a recibir
los derechos que le corresponderían a su padre o a su madre si hubiesen querido o podido suceder.
i. La ley permite que venga otro y ocupe el lugar del que no quiere o no puede
ii. ¿Cuándo alguien no quiere suceder?: Cuando repudia la herencia
iii. ¿Cuándo no puede suceder?: Cuando se murió ANTES: para ser capaz de suceder es necesario
existir al momento de la muerte del causante. Tampoco puede suceder el que ha sido
desheredado o el que ha sido declarado indigno.
b. Requisitos para que se configure el fenómeno de la representación sucesoral:
i. Requisito 1: Que haya alguien que no quiere o no puede suceder.
ii. Requisito 2: Que el que iría a ocupar el lugar fuere el hijo del que no quiere o no puede.
iii. Requisito 3: Que el que va a ocupar el lugar sea descendiente del difunto o descendiente de un
hermano del difunto.
c. La representación sucesoral es un fenómeno que se puede dar solamente en el primer y en el
tercer orden.
d. En el derecho de representación sucesoral se sucede por estirpes y no por cabezas. Cuando se
hereda por estirpes, la estirpe se lleva la cuota que le correspondía al que no quiso o no pudo, y la
reparten entre ellos.
i. Art 1042. <sucesión por representación y por cabezas>. Los que suceden por representación
heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que
representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiere
cabido al padre o madre representado.

138
ii. Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por
iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra
división diferente.
e. Para que se dé el derecho de representación en el primer orden, tiene que estar vivo alguno de los
hijos; y en el tercer orden tiene que estar vivo por lo menos un hermano.
f. Puede haber representación de representación, cuando se trata del primer orden. En el caso del
tercer orden NO, porque la vocación hereditaria va hasta los hijos de los hermanos, NO MÁS.
g. Art 1014. <transmisión de derechos sucesorios>. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la
sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado,
trasmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar, aun cuando fallezca sin saber que se le
ha deferido.
h. ¿Cuál es el propósito de esta figura jurídica? seguir con el tema de la presunción de los afectos del
causante. No sería justo que en determinadas ocasiones parientes del causante se encuentren
excluidos del respectivo patrimonio de este, toda vez que puede darse el caso en que una persona
esté ausente, o no pueda participar dentro de la partición.
i. Art. 1041. <sucesión abintestato>. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho
de representación.
i. Dice la disposición que hay dos formas de heredar ab intestato: una por derecho personal o
derecho propio, lo que hace alusión a todo lo que se vio de los órdenes sucesorales (el hijo que
recoge o retiene la herencia de su padre).
j. Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido o querido suceder, habría
sucedido por derecho de representación. (Representación de la representación).
k. Otra definición de representación: estatuto legal por medio del cual se permite a un pariente de
grado más alejado que recoja la parte que su padre o madre, que habría recogido si hubiesen
querido o podido suceder.
i. Las partes de este estatuto:
1. Causante;
2. Representado: es la persona que no ha podido o querido suceder a ese causante
3. Representante: es la persona o personas que ocuparán el lugar de esa persona que por
determinadas circunstancias no puede o no quiere recoger los bienes del causante.
l. CONDICIONES que la doctrina ha puesto para que opere la figura de la representación sucesoral:
i. Que el LUGAR DEL REPRESENTADO ESTÉ VACANTE: ¿en qué supuestos está vacante el lugar?
1. Por un lado, tenemos las circunstancias en las que “no se puede” suceder:
a. Muerte.
b. La indignidad;
c. El desheredamiento.
Las dos últimas son hipótesis diferentes de la muerte donde opera la
representación de un vivo.
2. Por el otro lado, como es solo cuando “no puede” sino también cuando “no quiere”.
¿Cuándo no quiere?

139
a. En aquellos eventos en que repudia la herencia: allí también opera la figura de la
representación sucesoral.
b. Artículo 1044. Representación de la ascendencia. Se puede representar al
ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Se puede, asimismo, representar al
incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto.
i. INCAPAZ es:
1. En el caso de la muerte: quien muere antes de la muerte del causante.
Acá podríamos pensar en los interdictos, pero ellos tienen una
representación legal, tienen un guardador de sus intereses y en especial
de sus bienes, quien, cumpliendo ciertos requisitos de ley, puede
aceptar o repudiar la herencia.
2. La única explicación que se encuentra es aquella que veíamos en cuanto
a la muerte: recogida del Código civil de Bello donde se adoptó una
modalidad de muerte civil para aquellas personas que se encontraban
en la ocupación solemne de la iglesia católica, y como consecuencia de
dicha declaratoria eran considerados incapaces. Pero esto sería para el
derecho chileno porque el colombiano no adoptó esta posibilidad.
(profesión solemne en instituto monástico avalado o reconocido por la
iglesia católica).
ii. INDIGNO: por agravios que se cometen en contra del causante, puede haber
lugar a imponer sanciones o penas de la indignidad. Es una declaración
judicial que implica ser indigno de suceder al causante. Sería muy injusto que
los descendientes de ese indigno no puedan participar de la sucesión del
causante como consecuencia de esa declaratoria de indignidad, por eso, la ley
ha permitido la representación de esa persona que ha sido declarada indigna.
iii. DESHEREDADO: pena o sanción impuesta por el testador a los legitimarios; El
testador a aquellos asignatarios forzosos, en especial los legitimarios, podrá
desheredarlos siempre que hayan incurrido en las conductas establecidas por
la ley para esa figura. Sin embargo, la ley permite que los descendientes del
desheredado acudan a la representación.
ii. Que el representante tenga con el de cujus o causante las CUALIDADES NECESARIAS PARA
HEREDAR: el vínculo jurídico que establece la representación es directo entre el representante
y el de cujus: puede darse la posibilidad de que el representante repudia la herencia que le
asiste al representado y en todo caso reciba la parte que a el mismo le asiste. Por eso, el
representante respecto del causante debe tener las calidades para heredar: no puede estar
incapacitado, no puede ser declarado indigno ni desheredado por el causante, porque no
tendría las cualidades para ocupar el lugar del representado. El representante no es
causahabiente del representado, no tiene vínculo jurídico con este, sino directamente con el
causante.
iii. Que los GRADOS DE REPRESENTACIÓN INTERMEDIOS ESTÉN VACANTES: entre el
representante y el causante todos los grados que anteceden deben encontrarse vacantes o
140
libres para que opere la figura de la representación. Ej: el bisabuelo (causante), el abuelo, el
padre y el bisnieto. Para que opere la figura de la representación tanto el lugar del abuelo y
como el del padre deben estar vacantes para que opere la representación del bisnieto en la
sucesión del bisabuelo.
iv. Siempre debe haber alguien que abra el orden: Si Juan Gárgara fallece y tiene un hijo
premuerto, Paco, quien a su vez tiene dos hijos, María y Antonio: NO opera la representación
porque María y Antonio por derecho propio pueden recoger el patrimonio de Juan Gárgara, ya
que están en el primer orden porque a falta de hijo operan los nietos. Para que operara tendría
que haber otro hijo habilitado para recoger la herencia.
m. ¿Cómo opera la representación?
i. Se dice que la DIVISIÓN DE LA HERENCIA se puede dar: 1) por cabezas o 2) por estirpes.
1. Cuando se sucede por derecho personal, la respectiva división de la herencia se da por
cabezas: si muere Juan Gárgara dejando un patrimonio de 100 y le sobreviven sus hijos
Hugo y Paco (1er orden sucesoral), los dos heredan por derecho personal y la división de
la herencia se hace por cabezas, es decir, en partes iguales, entonces le corresponderán
50 a Hugo y 50 a Paco.
2. Cuando estamos frente a la figura de la representación está la división de la herencia
por estirpes, es decir que entre todos los que representen al padre o madre recogen la
parte que le habría tocado. Entonces, por ejemplo, si muere Juan Gárgara y le sobrevive
su hijo Hugo y sus nietos Antonio y María, hijos de su hijo Paco que es premuerto (ha
muerto antes que Juan Gárgara), en este evento opera la representación, de modo que
los nietos que son parientes ulteriores van a ocupar el espacio de su padre que no ha
podido heredar. ¿cómo se divide la herencia? cuando opera la representación, la
división es por estirpes, es decir que independientemente del número de
representantes, estos ocuparán el lugar del representado. De este modo, le
corresponden 50 a Hugo y los otros 50 serán divididos entre Antonio y María, es decir 25
para cada uno (Si Paco muere después de Juan Gárgara no opera la figura de la
representación sino la de la transmisión, consagrada en artículo 1014 CC.
a. Cuando hablamos de representación: debe haber premuertes o muertes
anteriores a la sucesión.
n. ¿Quiénes pueden representar?: Se dice que la representación opera en el primer y en el tercer
orden sucesoral, es decir, opera en la descendencia del causante y en la descendencia de los
hermanos del causante. Aquí veíamos dos cosas:
i. La representación solo opera en la descendencia no en la ascendencia, es un error común
hablar de la representación en presencia de ascendentes.
ii. La representación opera solo en estos dos órdenes, en ningún otro caso.
iii. En la actualidad la representación procede respecto de la descendencia independientemente
de cualquier denominación de los hijos que había.
o. Hipótesis:
i. Gárgara tiene tres hijos, Hugo, Paco y Luis; Luis tiene a Pedro y a María; estos dos últimos
pueden representar a su padre (premuerto) en la sucesión de su abuelo.
141
ii. La representación en el 3er orden sucesoral: piénsense que Juan Gárgara no tiene
descendientes, pero tiene dos hermanos Antonio y Margarita. Margarita a su vez tiene dos
hijos: Pedro y Juan, que a su vez son sobrinos de Juan Gárgara. Margarita ha sido declarada
indigna, de modo que la ley dice entonces que en este orden sucesoral, Pedro y Juan
representarán a su madre Margarita en la sucesión de su hermano.
iii. ¿Hasta qué orden sucesoral llega la posibilidad de convocatoria de los colaterales? Hasta los
sobrinos. Pero pensemos que Margarita tenía a su hijo Juan y este a su vez tenía dos hijos
Napoleón y Josefina. Napoleón y Josefina son de Juan Gárgara colaterales en un grado
diferente al de los sobrinos. De acuerdo con los órdenes sucesorales, no tendrían vocación
hereditaria. Pero por representación ellos SÍ podrían representar a su padre en la sucesión de
Juan Gárgara.
p. SE ADMITE LA REPRESENTACIÓN INDEFINIDAMENTE o la representación de la representación: por
lo tanto, la representación puede operar ad infinitum: si se cumple la tercera condición.NO SE SI EN
EL CASO DE SOBRINOS OPERA INFINITAMENTE
7. ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA O RENUNCIA A REPUDIAR. Es el ejercicio de un derecho para ejercer
una de dos opciones: (1) aceptar la herencia que le ha sido diferida o (2) repudiar la misma. Por eso la
doctrina en derecho de sucesiones habla de EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN.
a. Una vez se produce la muerte del causante (fenómeno jurídico de la DELACIÓN DE LA HERENCIA),
la herencia se difiere a sus asignatarios: (POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA).
b. Es necesaria la confirmación del asignatario del querer tomar como suyo el título de heredero, o
para efectos de repudiar.
c. En nuestro ordenamiento el beneficio de inventario es una forma de aceptación, por lo que solo
hay dos caminos: o el de aceptar o el de repudiar la herencia.
d. QUÉ ES EL DERECHO DE OPCIÓN art. 1282 CC: <derechos de aceptación o repudio de la herencia>.
Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Exceptúanse <sic> las personas que no
tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar, sino con el
consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aun con el
beneficio de inventario.
i. Régimen de los incapaces, entendidos como aquellas personas que no pueden actuar por sí
mismas, sino que requieren un representante que ejerza los derechos que estos tienen
eventualmente en la herencia de una determinada persona:
1. La aceptación que en nombre de ellos haga su representante legal, siempre deberá ser
con beneficio de inventario o aceptación beneficiaria.
2. El repudio deberá ser a través de autorización o licencia judiciales para que tenga efecto.
No opera en ellos, las consecuencias propias del repudio tácito, establecido en aquel
evento en el que durante el tiempo o periodo de deliberación que se le puede dar a un
asignatario, este guarde silencio. Es decir, no se configura el fenómeno de la mora en el
ejercicio del derecho de opción respecto del incapaz.
ii. El derecho de opción tiene las ss características:
1. Es TRANSMISIBLE: Figura de la transmisión sucesoral (art. 1014 CC), dentro de esta
figura encontramos 3 partes: (1) un sujeto interviniente (es el primer causante o
142
transmitente), (2) segundo causante o transmisor, y (3) un sujeto que interviene
(asignatario o heredero).
a. Art. 1014. <transmisión de derechos sucesorios>. Si el heredero o legatario cuyos
derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o
repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, trasmite a sus herederos el
derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin
saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la
herencia de la persona que lo trasmite.
b. Estamos en una situación en la que un heredero o asignatario no pudo ejercer su
derecho de opción, es decir, no tuvo la posibilidad de tomar el camino de aceptar o
de repudiar la herencia. Pero por virtud de este derecho de transmisión, se tiene la
posibilidad de transmitir ese derecho a sus propios herederos a efectos de que
estos ejerzan el derecho de opción.
c. Ejemplo: fallece Juan Gárgara, quien tenía un hijo llamado Hugo, quien a su vez
tenía dos hijos: Paco y Luis. Esos bienes que configuran el patrimonio del causante
se posan en cabeza de su heredero (Hugo); pero puede darse la situación de que
Hugo, no haya tenido la posibilidad de haber ejercido su derecho de opción; en
este evento la ley prevé la posibilidad de que los herederos de Hugo, Paco y Luis
ejerzan ese derecho que tenía su padre en la sucesión de su abuelo, a través de la
figura de a transmisión sucesoral.
d. DIFERENCIAS CON LA FIGURA DE LA REPRESENTACIÓN:
i. En la transmisión estamos en un evento de postmuerte, no de premuerte
como en la representación;
1. Precisión 1: La figura de la transmisión solo se da en el evento de la
muerte posterior del heredero: debe haber un causante que debe tener
un heredero que debe haber muerto sin haber hecho uso de su
ejercicio del derecho de opción, el cual se transmite a los herederos de
este segundo.
ii. En la transmisión, el vínculo jurídico es entre los herederos y su causante
(Hugo con Paco y Luis) para poder ejercer el derecho respecto del patrimonio
que le ha sido deferido de su causante Juan Gárgara. Esto no ocurre en la
representación donde la vinculación es entre el representante y el causante
directamente.
1. Ese tipo de vinculación implica que tanto Paco como Luis, herederos de
Hugo, deben hacerse parte dentro de la sucesión de Hugo y aceptar la
misma para efectos de que puedan ejercer el derecho de opción, cosa
que no ocurre en materia de representación en la que por ejemplo el
representante puede repudiar la herencia que le corresponda del
representado y a su vez representarlo en la sucesión del causante. Aquí
esa última posibilidad no se puede dar en la transmisión, dado que los

143
herederos deben aceptar la herencia para efectos de acudir a ejercer el
derecho de opción.
2. En la representación se puede repudiar la herencia del padre y a pesar
de ello, si se dan los elementos de la representación, se puede acudir a
la herencia del abuelo. Caso diferente a la transmisión, donde la
relación no es directa entre los herederos y el causante, en este caso se
debe pasar por el transmisor. Entonces para que los nietos puedan
ejercer el derecho de opción, en virtud del derecho de transmisión de
su padre, tendrán que aceptar primero la herencia de su abuelo.
e. Discusión doctrinaria: si bien es cierto que el derecho de opción es transmisible de
conformidad con el artículo 1014 CC, este derecho no es transferible, es decir, no
puede ser objeto de enajenación por parte de quien lo tenga en su cabeza. No se
puede dar la cesión del derecho de opción. No se puede por medio de un acto de
voluntad ceder dicha facultad.
2. PURO Y SIMPLE: En ningún escenario se puede someter el derecho de opción a ninguna
condición, plazo, etc.
a. Sin embargo, muchos dicen que el ejercicio del derecho de opción condicional sería
la aceptación con beneficio de inventario. Pero eso no es cierto. Debe dejarse claro
que la aceptación con beneficio de inventario NO es una aceptación condicionada.
b. Ej: No puede ser, por ejemplo, “yo acepto la herencia si el día de mañana queda
elegida la Dra. Claudia López en la Alcaldía de Bogotá”.
3. INDIVISIBLE: Significa que yo no puedo aceptar una parte o cuota y rechazar la otra parte
de una asignación. La única excepción es en el evento de la aplicación de la transmisión
sucesoral:
a. Art. 1285. <repudio o aceptación parcial>. No se puede aceptar una parte o cuota
de la asignación, y repudiar el resto. Pero si la asignación hecha a una persona se
transmite a sus herederos, según el artículo 1014, puede cada uno de estos aceptar
o repudiar su cuota.
i. Como regla general se tiene que el asignatario no podrá dentro de una misma
sucesión, derivadas las asignaciones de una misma causa, aceptar unas y
repudiar las otras, eso va en contra del principio de gratitud con el causante.
b. Art. 1286. <repudio y aceptación simultanea>. Se puede aceptar una asignación y
repudiar otra; pero no se podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las otras,
a menos que se difiera separadamente, por derecho de acrecimiento o de
transmisión o de sustitución vulgar o fideicomisaria, o a menos que se haya
concedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente.
c. La doctrina ha sostenido que cuando se refiere al carácter de indivisibilidad
realmente a lo que se está haciendo alusión es a lo que miramos en la segunda
característica, que no puede ser sujeto de plazo, condición, término, formas que
puedan dar a entender que lo parto o lo aplazo dependiendo de la conveniencia
que tenga.
144
d. Respecto de una misma asignación no se puede partir el ejercicio del derecho de
opción, es decir repudio la mitad de mi legítima y acepto la otra mitad. La doctrina
ha dicho que SI SE PUEDE RESPECTO DE VARIAS ASIGNACIONES AL INTERIOR DE
UNA HERENCIA.
4. DEBE MANIFESTARSE EXPRESAMENTE: La voluntad del asignatario de tomar partido por
una de las dos opciones debe hacerse de manera inequívoca, expresa y clara, no debe
dar lugar a equívocos. Lo que no quiere decir que la manifestación expresa del derecho
de opción implique que siempre debe hacerse a través de un escrito o de palabras
sacramentales. La voluntad debe exteriorizarse de forma clara para poder interpretarse.
5. IRREVOCABLE: Lo que significa que, una vez expresado, manifestado, el acto jurídico en
virtud del cual se hace uso del derecho de opción no puede ser revocado.
a. Claridad: son pocos los actos irrevocables, y menos los de pleno derecho, pero el
hecho de que sea irrevocable no quiere decir que sea irrescindible, PUES PUEDE
SER sujeto de rescisión en aquellos eventos en los que haya un vicio del
consentimiento.
b. El testamento, y las donaciones en determinados casos, son revocables.
c. Una vez el asignatario acepte o repudie la herencia, ese acto es irrevocable.
d. Art. 1290. <repudio presunto>. El asignatario constituido en mora de declarar si
acepta o repudia, se entenderá que repudia.
e. Art 1294. <rescisión del repudio>. Ninguna persona tendrá derecho para que se
rescinda su repudiación, a menos que la misma persona, o su legítimo
representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar.
6. Produce EFECTOS RETROACTIVOS: Una vez el asignatario procede a aceptar la herencia
ese hecho confirma uno anterior, es decir, confirma que se toma el título de heredero,
pero no lo toma desde la aceptación sino desde el mismo momento de la muerte del
causante. Lo mismo sucede en materia del repudio.
e. ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA:
i. Art. 1283. <tiempo para repudiar o aceptar>. No se puede aceptar asignación alguna sino
después que se ha deferido. Pero después de la muerte de la persona de la sucesión, se podrá
repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. Se mirará como
repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso concedido por un legitimario al
que le debe la legítima para que pueda testar sin consideración a ella.
ii. ¿Qué es la aceptación de la herencia? acto jurídico mediante el cual un asignatario toma el
título de heredero.
1. ¿Cómo se toma el título de heredero?: Hay requisitos para que proceda la aceptación:
a. Debe ser expresa, inequívoca, no debe dar paso a confusiones
b. Debe ser solemne, debe ser por escrito (escritura privada o pública).
iii. Rescisión de la aceptación: Art 1291. La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no
podrá rescindirse, sino en el caso de:
1. Haber sido obtenida por fuerza
2. Haber sido obtenida por dolo,
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3. Lesión grave, en virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al
tiempo de aceptarla. Se entiende por lesión grave la que disminuya el valor total de la
asignación en más de la mitad.
a. Entendida como la posibilidad de que el asignatario desconozca las fuerzas propias
del patrimonio que ha aceptado y resulte disminuida su asignación en más de la
mitad
4. NO ESTÁ EN EL ART, pero puede darse una hipótesis de error en la aceptación por parte
del asignatario, y que ese error conduzca a rescindir: error sobre la cosa, sobre el objeto,
sobre la materia, todos los tipos de error que se ven en el curso de negocio jurídico.
iv. Término para la aceptación: Art 1289. <dda de declaración de aceptación o repudio de la
herencia>. Todo asignatario será obligado, en virtud de dda de cualquier persona interesada en
ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración dentro de los cuarenta días ss al de
la dda. En caso de ausencia del asignatario, o de estar situados los bienes en lugares distantes,
o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo; pero nunca por más de un año.
1. Durante este plazo tendrá el asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado;
podrá implorar las providencias conservativas que le conciernan; y no será obligado al
pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria; pero podrá serlo el albacea o
curador de la herencia yacente en sus casos.
2. Si el asignatario ausente no compareciere, por sí o por legítimo representante, en tiempo
oportuno, se le nombrará curador de bienes que le represente, y acepte por él con
beneficio de inventario.
3. Este artículo establece un término de 40 días para poder decidir si se procede a la
aceptación o no. Ese término para deliberar puede ser promovido por cualquier
interesado en la sucesión del causante, en el sentido de que el asignatario puede
indefinidamente aplazar la decisión de aceptar o repudiar la herencia, pero esa
indefinición puede afectar a otros interesados y para no someterlos entonces a la mera
libertad del asignatario, entonces ese interesado puede convocar al asignatario
mediante tramite incidental para que proceda a tomar una decisión respecto de si
acepta o repudia la herencia.
4. Art 492 CPG que establece cual es el trámite para que se proceda a exigir esa toma de
decisión. En CGP se redujo de 40 a 20 días el término para procederá deliberar, pero dice
que son prorrogables por otros 20 días más, o que en total arroja los 40 días del CC. Dice
adicionalmente que tratándose de bienes que se encuentren distantes del domicilio del
asignatario, para efectos de que se pueda tomar una decisión acertada se amplía el
termino hasta por un año.
5. Se convoca al asignatario para que tome una decisión, a partir de la notificación se toman
los 40 días para que delibere, y ahí se procede a constituirlo en mora, que es otro trámite
para que si ha guardado silencio se entienda que ha repudiado la asignación.
v. La aceptación de la herencia puede ser de 2 tipos:
1. ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE O ACEPTACIÓN LLANA: ésta recoge el principio general del
derecho de sucesiones en virtud del cual el heredero es el continuador de la personalidad
146
del causante. Cuando el heredero acepta llanamente, está mezclando su patrimonio con
el del causante, y entrará a responder incluso con su propio patrimonio por las deudas
que haya dejado el causante. Modalidades:
a. Aceptación EXPRESA: debe darse por un acto inequívoco de manifestación de la
voluntad, que debe hacerse DE MANERA ESCRITA, ya sea por escritura pública o
privada o por un acto de tramitación judicial o extrajudicial.
i. Todos aquellos actos en los que esté implícito el ejercicio de algún tipo de
acción judicial o extrajudicial da lugar a entender que estamos en presencia
de aceptación por parte del asignatario. Por ejemplo, en aquellos casos en
que un asignatario otorgue poder a un abogado para efectos de que tramite
el respectivo proceso de sucesión.
b. Aceptación TÁCITA o PRESUNTA: Tienen que ser los actos propios del heredero).
Entonces, no es cualquier acto el que da lugar a considerar que estamos frente a la
aceptación tácita o presunta de la herencia. Art. 1287 CC: Si un asignatario vende,
dona o transfiere, de cualquier modo, a otra persona el objeto que se le ha
deferido, o el derecho de suceder en él, se entiende que por el mismo hecho acepta.
i. ¿Qué es un acto de heredero?
1. Lo que no lo es:
a. Cualquier acto encaminado a la conservación de los bienes del
muerto SON actos no generadores de aceptación tácita. Por
ejemplo, recoger una cosecha, pagar un arrendamiento,
intervenir un bien para que no se deteriore; en esos eventos
estamos frente a actos conservatorios de los bienes del muerto
(que conforman el acervo hereditario) que no darían lugar a
tenerlo como heredero presunto o como aceptación tácita o
presunta de la respectiva herencia.
b. Actos preparatorios o actos de conservación: como nombrar un
secuestre o poner a buen resguardo un bien, la imposición de
sellos o el resguardo en caja fuerte títulos valores, eso tampoco
es un acto de heredero.
2. Lo que sí es un acto de heredero: es aquel en virtud del cual se
configura una enajenación de los bienes que conforman el acervo
hereditario.
a. Cuando el heredero toma algún bien del acervo hereditario y
procede a hacer alguna enajenación con éste;
b. Si existe un acreedor hereditario y procede el asignatario a
pagar la acreencia que tiene la sucesión con aquel a través de
bienes propios de la sucesión.
c. Pero puede precaverse el asignatario de no incurrir en la
aceptación en los eventos en que realice estas enajenaciones o
pagos, si establece que se reserva la posibilidad de ejercer el
147
derecho de opción o de repudiar la herencia respectiva. En esos
casos en los que el asignatario realiza esa reserva, esa
advertencia, pues no se genera la aceptación tácita.
c. Aceptación FORZADA: ARTICULO 1288. <efectos de la sustracción de bienes
sucesorales>. El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión
pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su repudiación
permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos.
i. ¿Cuál es el supuesto de hecho acá? Evento en que el asignatario haya
sustraído algún elemento, el legislador:
1. Lo conmina a que quede ejercido el derecho de opción y quede
aceptada la herencia, pero como consecuencia negativa, solo quedará
aceptada de manera llana o pura y simple, o lo que es lo mismo, ese
heredero perderá el derecho a ejercer la aceptación con beneficio de
inventario y también pierde el derecho a ejercer el derecho de opción.
2. Indignidad parcial: Este heredero se considerará indigno parcialmente
de recibir esos bienes que ha recibido.
3. SI el heredero que ha sustraído efectos de la sucesión ha repudiado la
herencia, el legislador entiende revocada la repudiación y entenderá
aceptada la herencia de manera llana, pura y simple.
ii. El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión pierde los
derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no
teniendo el dominio de ellos, será obligado a restituir el duplo.
iii. Uno y otro quedarán, además, sujetos criminalmente a las penas que por el
delito correspondan.
d. Aceptación POR PARTE DE LOS ACREEDORES DEL ASIGNATARIO: Art. 1295CC.
<rescisión del repudio a favor de acreedores>. Los acreedores del que repudia en
perjuicio de los derechos de ellos podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar
por el deudor. En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los
acreedores, y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste.
i. Art. 493 CGP
ii. En esta modalidad de aceptación puede pasar que un determinado
asignatario con el ejercicio del derecho de opción perjudique a terceros, en
especial a sus propios acreedores. En el evento en que HAY UN
DESPRENDIMIENTO, hay un empobrecimiento, lo cual, puede dar lugar a un
perjuicio de sus acreedores, o lo que es lo mismo aminora la prenda general
de los acreedores en la medida en que repudie la herencia. Como remedio a
esto, el legislador ha dicho que cuando sea claro ese perjuicio, estos podrán
tomar el lugar de este para aceptar por aquel la herencia.
iii. Es un evento especialísimo en el que ellos se subrogan en la posición del
asignatario que ha repudiado, a efectos de aceptar por aquel y poder obtener
el pago de sus respectivos créditos.
148
iv. Los acreedores solo participarán en esa sucesión, hasta el monto de sus
respectivos créditos y después de que estos queden cubiertos, no participan
más.
v. Pero algunos han advertido que lo que el legislador establece es la ACCIÓN
PAULIANA DE LOS ACREEDORES DEL HEREDERO (1295 CC): es una acción
reconstitutoria del patrimonio del deudor, procede en los eventos en los que
los acreedores se vean perjudicados por la actitud, comportamiento o
conducta que despliegue su deudor.
1. Estos tendrán la posibilidad de reconstituir ese patrimonio si se dan los
elementos de la acción:
a. Hecho dañoso – eventus damni – y un
b. Concilio fraudulento – consilium fraudis).
2. Se critica lo anterior, preguntando cual sería ese elemento de mala fe, a
lo que se ha respondido que el solo hecho de la repudiación,
sabiéndose que se tienen deudas.
2. ACEPTACIÓN CON BENEFICIO DE INVENTARIO: es una modalidad de aceptación que
consiste en un beneficio para el heredero, en virtud del cual, no se confunden, no se
fusionan los patrimonios del causante y del heredero. Se produce una separación.
a. Es una excepción al principio general de que el heredero es la continuación de la
personalidad del causante, porque el heredero no responderá por sumas
superiores a las fuerzas mismas del patrimonio que recibe. El heredero no entra a
responder con su propio patrimonio por las deudas dejadas por el muerto; no
responde ultra vires el heredero, solo intra vires, con las fuerzas propias del
patrimonio heredado.
b. ARTICULO 1304. <DEFINICION DE BENEFICIO DE INVENTARIO>. El beneficio de
inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las os
hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes,
que han heredado.
c. ARTÍCULO 488. DEMANDA CGP. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera
de los interesados podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. La demanda
deberá contener: 4. La manifestación de si se acepta la herencia pura y
simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de
que guarde silencio se entenderá que la acepta con beneficio de inventario.
d. Art. 1305 CC. <beneficio de inventario obligatorio para coherederos>. Si de
muchos coherederos, los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los
otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario.
e. Art 1302. <acto de heredero sin inventario solemne que les preceda> CC. El que
hace acto al <sic> heredero, sin previo inventario solemne, sucede en todas las
obligaciones transmisibles del difunto, a prorrata de su cuota hereditaria, aunque le
impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que hereda. Habiendo
precedido inventario solemne, gozará del beneficio de inventario.
149
f. CARATERISTICAS DEL BENEFICIO DE INVENTARIO:
i. INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO: el testador no podría ignorar la posibilidad
del asignatario de ejercer ese beneficio. Es de obligatorio cumplimiento y no
es disponible por las partes que intervienen en la sucesión. Art 1306.
<libertad para aceptar con beneficio de inventario>. El testador no podrá
prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario.
ii. Es EN FAVOR DEL HEREDERO, es una institución concebida en protección del
heredero. Esta circunstancia ha dado lugar a que además del heredero, se
beneficien los acreedores del heredero; pero también los acreedores del
causante ya sean hereditarios o testamentarios.
iii. Es de LIBRE EJERCICIO POR EL HEREDERO, es decir, será el heredero quien
podrá hacer uso o no de este beneficio. En todo caso hay excepciones a esta
característica de libre ejercicio.
g. ¿En qué consiste el beneficio de inventario? El asignatario debe realizar un
INVENTARIO, que es un repertorio de bienes que conforman el acervo hereditario.
Ese inventario tendrá que identificar el acervo hereditario en cuanto a cantidad,
calidad, peso, medida, extensión y demás características que tengan los bienes que
conforman ese repertorio.
i. Son varias las personas que pueden estar interesadas en la confección del
inventario, que puede ser realizado por los herederos, el albacea, el cónyuge,
compañero o compañera permanente, etc.
ii. ARTÍCULO 501. INVENTARIO Y AVALÚOS. se señalará fecha y hora para la
diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las ss reglas:
1. A la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el
artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente. El inventario
será elaborado de común acuerdo por los interesados por escrito, caso
en el cual será aprobado por el juez.
a. En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados
por cualquiera de los interesados.
b. En el pasivo de la sucesión se incluirán:
i. Obs que consten en título que preste mérito ejecutivo,
siempre que en la audiencia no se objeten,
ii. Obs que a pesar de no tener dicha calidad se acepten
expresamente en ella por todos los herederos.
iii. Créditos de los acreedores que concurran a la audiencia.
2. Cuando en el proceso de sucesión haya de liquidarse la sociedad
conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionarán los
correspondientes activos y pasivos.
a. En el activo de la sociedad conyugal se incluirán:

150
i. las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera
de los cóys o compañeros pmtes, siempre que se denuncien
por la parte obligada o que esta acepte expresamente y
ii. los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en
las capitulaciones matrimoniales o maritales.
b. En el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluirán
las compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de
los cónyuges o compañeros permanentes,
c. No se incluirán en el inventario los bienes que conforme a los
títulos fueren propios del cónyuge sobreviviente. En caso de que
se incluyeren el juez resolverá en la forma indicada en el
numeral siguiente.
3. Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los
inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o
deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica
de las pruebas.
4. En la misma decisión, el juez señalará fecha y hora para continuar la
audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas
documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes, con
antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha señalada para reanudar
la audiencia.
h. ARTICULO 1313. <OMISIONES POR MALA FE>. El heredero que en la confección del
inventario omitiere, de mala fe, mencionar cualquiera parte de los bienes, o
supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario.
i. El heredero que acepta con beneficio de inventario tiene un régimen de
responsabilidad: debe emplear una debida diligencia en la admin de los bienes del
causante.
i. Art 1314. <responsabilidad por aceptación con beneficio del inventario>. El
que acepta con beneficio de inventario se hace responsable, no sólo del valor
de los bienes, sino de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia.
ii. Art 1315. <responsabilidad de los créditos por aceptación con beneficio de
inventario>. Se hará asimismo responsable de todos los créditos como si los
hubiere efectivamente cobrado; sin perjuicio de que, para su descargo, en el
tiempo debido justifique lo que, sin culpa suya, haya dejado de cobrar,
poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos.
iii. La responsabilidad del heredero estará determinada por la CULPA LEVE
(art.63CC): El heredero deberá responder frente a los demás interesados en la
sucesión del causante hasta por culpa leve (emplear la diligencia y cuidado
de un buen padre de familia en la administración de sus propios negocios).
Es importante resaltar respecto del riesgo de la cosa, que aquí se aplica el

151
principio de res perit domini, es decir, el riesgo de la cosa recae sobre el
acreedor (la cosa perecerá para el acreedor).
j. Se debe ANALIZAR CUÁLES SON LAS DEUDAS hereditarias y testamentarias:
i. Las hereditarias son aquellas adquiridas por el causante y que afectan todo su
patrimonio.
ii. Las testamentarias son aquellas que surgen del testamento, por ejemplo, si el
testador establece que se le entreguen 100 pesos a María, esa es una deuda
que surge de la voluntad del testador y se entiende como testamentaria.
k. Se procede después al PAGO de las respectivas acreencias con base en el
inventario, sin ir más allá de ese repertorio de bienes. Si con posterioridad surge un
acreedor que no fue relacionado en ese detalle de cuentas, no tendrá derecho a
invocar su respectiva acreencia por no haberse hecho parte durante la confección
del respectivo inventario.
l. El beneficio de inventario es una liquidación del acervo herencial: el heredero no
actúa como tal, sino como un liquidador y determina que hay, que se debe, como
se paga y después de eso, se desprende de cualquier responsabilidad.
m. posibilidad del ejercicio del DERECHO DE ABANDONO (art 1318 CC):<exoneración
de obs del heredero beneficiario>. El heredero beneficiario podrá en todo tiempo
exonerarse de sus obs, abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que
deba entregar en especie, y el saldo que reste de los otros, y obteniendo de ellos o
del juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles.
i. Puede abandonar esa administración el heredero en favor de los acreedores,
para que ellos tomen su lugar en la calidad de administradores. Para eso debe
rendir una cuenta de la administración que ha ejecutado que deberá ser
aprobado por los acreedores o en su defecto por el juez, para que sea
exonerado de cualquier responsabilidad.
ii. Ese abandono NO implica despojarse de la calidad de heredero, pues en
cualquier momento el heredero podrá retomar la administración de los
bienes que ha entregado a los acreedores.
n. Art 1319. <rendición de cuentas>. Consumidos los bienes de la sucesión o la parte
que de ellos hubiere cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y
cargas, deberá el juez, a petición del heredero beneficiario, citar por edictos a los
acreedores hereditarios y testamentarios, que no hayan sido cubiertos, para que
reciban de dicho heredero la cuenta exacta, y en lo posible documentada de todas
las inversiones que haya hecho; y aprobada la cuenta por ellos, o en caso de
discordia por el juez, el heredero beneficiario será declarado libre de toda
responsabilidad ulterior.
o. ¿Cuáles son los EFECTOS del beneficio de inventario?
i. SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS y en consecuencia se mantienen dos masas de
bienes;

152
ii. Se da al heredero la POSIBILIDAD DE ABANDONAR LA ADMINISTRACIÓN de los
bienes en favor de los acreedores, previa aceptación de la cuenta respectiva;
iii. Responde el heredero solo hasta por CULPA LEVE;
p. Quiénes deben aceptar con beneficio de inventario. ¿Quiénes están obligados o en
qué casos se da esta aceptación con beneficio de inventario ipso iure?
i. El ICBF (siempre que el ICBF acepta lo hace con beneficio de inventario).
ii. Los incapaces.
iii. Si uno acepta con beneficio de inventario, esa aceptación debe predicarse así
de todos los demás coherederos.
q. ¿Qué pasa cuando el heredero acepte sin beneficio de inventario y dicha
aceptación conlleve perjuicios para sus acreedores? el heredero tiene un
patrimonio saludable pero el patrimonio que va a recoger tiene muchas deudas y
acreedores, y al aceptar llanamente hay una fusión de patrimonios que puede
resultar en perjuicio de sus propios acreedores: el acreedor sigue la salud del
patrimonio de su deudor, entonces en este evento la ACCIÓN PAULIANA puede
extenderse al evento en que haya aceptación con perjuicio de acreedores (no solo
para el repudio).
r. Art 1288. <efectos de la sustracción de bienes sucesorales>. Inc. 2. El legatario que
ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión pierde los derechos que como
legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos,
será obligado a restituir el duplo. Dos supuestos:
i. El legatario sustrajo la cosa que le ha sido legada
ii. El legatario sustrajo una cosa diferente a la que le ha sido legada
8. BENEFICIO DE SEPARACIÓN: Art 1435. <beneficio de separación>. Los acreedores hereditarios y los
acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del
heredero; y en virtud de lo cual, tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las
obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero.
a. No es un beneficio en favor del heredero sino un beneficio en favor de los acreedores del difunto.
Cuando los acreedores adviertan la presencia de un heredero que pueda generar un perjuicio al
mezclar los patrimonios, la ley les da la posibilidad de presentar el beneficio de separación.
b. Diferencias entre el beneficio de inventario y el beneficio de separación:
i. Si bien parten de la misma intención: evitar la fusión de patrimonios, con el beneficio de
separación, los acreedores del difunto que opten por este beneficio, si no encuentran la
satisfacción total de sus acreencias en el patrimonio del causante, podrán ir por el saldo al
patrimonio del heredero, entonces si el heredero no se precavió y no ejerció su beneficio de
inventario, los acreedores del difunto le podrán atacar su beneficio, por eso se recomienda
siempre al heredero aceptar con beneficio de inventario independientemente de que los
acreedores del difunto hayan ejercido el beneficio de separación.
ii. Los acreedores del heredero no pueden pedir el beneficio de separación, pero siempre tienen
la posibilidad de impedir la entrada del acreedor del difunto diciendo que se deben pagar las
acreencias del heredero con su propio patrimonio antes de la del pago de las acreencias del
153
difunto.(hay que pagar primero las acreencias del heredero con su patrimonio y ya luego las el
difunto)
iii. Los acreedores del difunto tienen el beneficio de separación; el heredero tiene el beneficio de
inventario; los acreedores del heredero tienen la acción pauliana y adicionalmente cuando los
otros acreedores hayan ejercido el de separación y pretendan venir por el patrimonio del
heredero que haya aceptado simple y llanamente pues podrán solicitar que solo se les pague a
estos una vez que se les haya pagado a ellos.
iv. Igualmente se ha dicho que el beneficio de separación cuando se ejerza si es respecto de bienes
inmuebles debe inscribirse en el respectivo folio de matrícula de estos,
v. El beneficio tiene una OPORTUNIDAD PROCESAL para ser alegado: mientras no se haya
decretado la partición o adjudicación de los bienes, hasta ese momento los acreedores podrán
pedir el beneficio de separación. Art 1437. <procedencia del beneficio de
separación>. mientras no haya prescrito su crédito; pero no tiene lugar en dos casos:
1. Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un pagaré,
prenda*, hipoteca o fianza del dicho heredero, o un pago parcial de la deuda.
2. Cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han
confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible reconocerlos.
vi. Art 1441. <rescisión de enajenaciones e hipotecas>. Las enajenaciones de bienes del difunto,
hechas por el heredero, dentro de los seis meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y
que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios, podrán
rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que
gocen del beneficio de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas
especiales.
vii. Art 1442. <registro del decreto de beneficio de separación>. Si hubiere bienes raíces en la
sucesión, el decreto en que se concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro o
registros que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las fincas que el
beneficio se extienda.
9. REPUDIO DE LA HERENCIA: el heredero se despoja de esta calidad. El repudio, a diferencia de la
aceptación requiere de formalidades más estrictas, más específicas:
a. Cuando estamos en materia de personas que no tienen la libre administración de sus bienes, que
requieren de la intervención de otros para efecto de poder tomar ciertas decisiones: los
representantes de estas personas deben acudir al juez y solicitar un permiso especial para poder
repudiar la herencia.
b. Desprenderse de algo que ya se tiene (repudiar) es distinto a renunciar a algo que no.
c. Modalidades de repudio:
i. Repudio EXPRESO: Aquel en virtud del cual en escrito privado o escritura pública el asignatario
dice repudiar, entendiéndose que ese desprendimiento se produce desde el mismo momento
de la delación de la herencia, como consecuencia del efecto retroactivo que tiene el ejercicio
del derecho de opción. De forma manifiesta, clara y expresa, en documento público o privado.
ii. Repudio TÁCITO: Cuando un heredero es emplazado para que tome una decisión, o acepte o
repudie la herencia, y guarda silencio durante el término de los 20 días prorrogables por otros
154
20 (CGP), y es constituido en mora respecto del ejercicio del derecho de opción, la ley presume
que ha repudiado la herencia.
1. Art 1290. <repudio presunto>. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o
repudia, se entenderá que repudia.
2. Art 492 CGP. Requerimiento a herederos para ejercer el derecho de opción, y al cónyuge
o compañero sobreviviente. El juez requerirá a cualquier asignatario para que en el
término de veinte (20) días, prorrogable por otro igual, declare si acepta o repudia la
asignación que se le hubiere deferido. De la misma manera se procederá respecto del
cónyuge o compañero sobreviviente que no haya comparecido al proceso, para que
manifieste si opta por gananciales, porción conyugal o marital, según el caso. El
requerimiento se hará mediante la notificación del auto que declaró abierto el proceso
de sucesión.
iii. Repudio del LEGATARIO: Art 1288. <efectos de la sustracción de bienes sucesorales>. El
legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión pierde los derechos que como
legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a
restituir el duplo. Hay que hacer dos diferenciaciones:
1. El legatario que haya sustraído la cosa legada: en e