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Apuntes Completos

El documento aborda el Derecho Civil como parte del ordenamiento jurídico, regulando las relaciones entre particulares en aspectos como persona, familia y patrimonio. Se distingue entre derecho civil común y foral, y se enfatiza la importancia de la Constitución de 1978 en la evolución del derecho civil, así como las fuentes del derecho que incluyen la ley, la costumbre y los principios generales. Además, se menciona la relevancia de los tratados internacionales y la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho.

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Apuntes Completos

El documento aborda el Derecho Civil como parte del ordenamiento jurídico, regulando las relaciones entre particulares en aspectos como persona, familia y patrimonio. Se distingue entre derecho civil común y foral, y se enfatiza la importancia de la Constitución de 1978 en la evolución del derecho civil, así como las fuentes del derecho que incluyen la ley, la costumbre y los principios generales. Además, se menciona la relevancia de los tratados internacionales y la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho.

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APUNTES-COMPLETOS.

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BenitoLopera

Derecho Civil I

1 º Grado en Derecho

Facultad de Derecho
Universidad de Granada

Reservados todos los derechos.


No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
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TEMA 1: DERECHO CIVIL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO

1. Derecho civil como derecho privado.

El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas de un estado que ordena la convivencia


en sociedad, regulando las relaciones entre particulares reflejadas en la convivencia. (a
través del derecho civil y la legislación complementaria).

Los tres aspectos que regula el código civil y la legislación complementaria son: persona,
familia y el patrimonio.

El código civil está compuesto de un título preliminar y cuatro libros. El título preliminar está
formado por los primeros 16 artículos, siendo este título de aplicación obligatoria para todos
los territorios. El libro primero regula desde el artículo 17 hasta el 332. El libro segundo del
333 al 608. El libro tercero del 609 al 1087. El libro cuarto del 1088 al 1976. El código civil
termina con una disposición final, 13 disposiciones transitorias y 4 adicionales. (Art 4.3 El
código civil es supletorio a los códigos forales). El código civil termina con una disposición
final.

A parte de ser Derecho Privado, que significa que regula las relaciones entre los particulares,
también es general ya que esas normas jurídicas son de aplicación para todos los
ciudadanos.

1.2. Derecho civil común y derecho civil foral

Art. 149.1.8 constitución: El estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación


civil, sin perjuicio (con respeto) de la conservación, modificación y desarrollo de las
comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan a
excepción del título preliminar, bases de las obligaciones contractuales, relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas de matrimonio y ordenación de los registros e instrumentos
públicos (es para todos).

Derecho foral: territorios que han mantenido su derecho a lo largo de la historia a pesar de
que se intentara eliminar. Tienen derecho foral los siguientes territorios: Aragón, Vizcaya,
Álava, Cataluña, Galicia, Navarra, Fuero baylía/Extremadura/Ceuta. En estos territorios se
aplica el derecho foral y con carácter supletorio el derecho civil común. El derecho foral civil
más rico es el derecho civil catalán.

Los derechos forales solo pueden modificar y desarrollar el derecho que han conservado no
pudiendo modificar o desarrollar sobre materias nuevas (solo pueden hacerlo con el derecho
civil que han conservado desde el pasado).

El derecho común es el derecho que es de aplicación en todo el territorio, es decir, el


derecho civil.

1.3. DERECHO CIVIL Y CONSTITUCIÓN.

La constitución se promulgó en el año 1978, es la norma suprema del ordenamiento jurídico


(es el paraguas que protege todo el ordenamiento y las normas que se promulgan), vincula a
los ciudadanos y los poderes públicos: art 9.3; pero ha influenciado la evolución de todos los
derechos y especialmente del derecho civil.

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La primera renovación de peso fue la eliminación de la distinción que había en el Código civil
que había entre hijos legítimos e ilegítimos; hasta que se promulga la constitución, en el
código civil había una distinción entre los hijos legítimos y los ilegítimos.

Todas las modificaciones que ha sufrido el código civil han sido a través de leyes estatales de
acuerdo con el artículo 149.1.8.

1.4. DERECHO CIVIL EUROPEO

El derecho civil europeo existe sobre todo sobre las cuestiones contractuales. Las normativas
del Parlamento Europeo son de obligado cumplimiento.

2. LA NORMA JURIDICO PRIVADA: ESPECIALIDADES EN MATERIA DE FUENTES, APLICACIÓN


E INTERPRETACIÓN

La norma jurídica es un mandato que puede consistir en que te obliguen a hacer algo o te
prohíban a hacer algo, y además puede establecer un deber de hacer de determinadas
conductas. Las normas jurídicas nos solucionan los conflictos de intereses.

La norma jurídica se encuentra en el ordenamiento jurídico, el vehículo por el que somos


conocedores de las normas jurídicas son los textos legales, que proporcionan la existencia y
el conocimiento de esta. Pero, no es el único cauce por el que se puede acudir a la norma
jurídica. Hay otra categoría equivalente a la norma jurídica que se plasma en la ley, que es la
costumbre, el Derecho consuetudinario.

Una norma jurídica necesita de otras normas del mismo cuerpo legal o de otros cuerpos
legales, es decir, hace falta una interconexión de otros cuerpos legales para que existan.

❖ Toda norma jurídica debe reunir las siguientes características:


- Generalidad La norma jurídica goza de la característica de la generalidad porque
normalmente se refiere a un número indeterminado de casos/supuestos. Tosas son
generales, no se refieren a un caso concreto (Ejm: Art. 1902). . En algunos casos concretos
puede darse que la norma recoge mandatos concretos que carecen de generalidad, porque
son las partes las que establecen a raíz de la norma cuantos pactos y cláusulas estimen
oportunos, y eso ya carece de generalidad.
- Imperatividad: La imperatividad, significa que algo es de obligado de cumplimiento. Toda
norma manda a hacer algo o prohíbe a hacer algo, aunque no esté gramaticalmente
redactada en esos términos.
- Coercibilidad: La coercibilidad, significa que impone una sanción en caso de incumplimiento.
Está ligado al cumplimiento voluntario de la norma, pero si no se cumple, es cuando se
impone la sanción económica en caso del derecho civil. En definitiva, es saber que si le
causas un daño a otro estas obligado a repararlo.

Las normas que no tengan estas características no son normas jurídicas.

❖ toda norma jurídica debe tener la siguiente estructura ya sea en la misma norma o bien en
las siguientes:
- Supuesto de hecho: de que se trata (Ejm. Art. 1902 el que por omisión o acción casa daño a
otro).
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- La consecuencia jurídica: reparar el daño (Ejm. Art. 1902 reparación del daño causado). ❖ Las
normas pueden clasificarse en:
- Normas rígidas y elásticas o flexibles: las normas rígidas son las que no se pueden cambiar,
es lo que hay (Ejm: Art 240 sobre la mayoría de edad). No permiten ninguna interpretación
ni ir más allá d lo que dice la ley. Las normas elásticas permiten una cierta flexibilidad,
admitiendo muchas variedades (Ejm: contratos).
- Normas imperativas o dispositivas: Las normas imperativas son aquellas que se imponen y
prevalecen en todo caso sobre la voluntad de los sujetos afectados por ellas,
independientemente de cuál sea la voluntad de éstos. Estas normas han de cumplirse sí o sí
y tienen efetos “erga omnes”. Las normas dispositivas son aquellas cuyas prescripciones
pueden ser desplazadas por voluntad de los sujetos afectados por ellas, de manera que se
aplicarán en los casos en los que dichos sujetos no hayan declarado nada al respecto.
Las normas rígidas suelen coincidir con las normas imperativas. Las normas elásticas
suelen coincidir con las normas dispositivas.

FUENTES DEL DERECHO


Son las manifestaciones, poderes u órgano de los que emanan el Derecho (ley, costumbre,
principios generales del Derecho). Son creadas por el poder legislativo, que está
configurando a nivel estatal y nivel autonómico.

El Código Civil, en el artículo 1.1 del título preliminar establece cuales son las fuentes del
derecho, que son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. El principio de
jerarquía normativa se garantiza en el art. 9.3 de la CE e implica que las normas se ordenan
jerárquicamente. 1.2 establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan
otra de rango superior. Art 1.3 la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable. Art.1.4
los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre.

LA LEY

La ley está configurada en el art. 1.1 de CC como principal fuente del derecho por el principio
de jerarquía normativa art. 9.3 CE.. Normalmente, una ley nace con vocación de
permanencia, pero dicha permanencia puede ser mayor o menor e incluso a veces puede ser
derogada por otra ley de rango superior.

Una ley es eficaz cunado entra en vigor, es decir, cuando se notifica a todos de la existencia
de la norma. Esta notificación o entrada en vigor se lleva a cabo a través de un instrumento
de publicidad llamado BOE, si es una ley de competencia estatal, si se trata de una
competencia autonómica, se publica en el boletín de dicha comunidad autónoma y también
en el BOE.

Artículo 2 CC.

1. Las leyes entraran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE o BO de la comunidad


autónoma correspondiente, si en ellas no se dispone otra cosa.
Vaca tío Legis se denomina, en derecho, al periodo que transcurre desde la
publicación de una norma hasta que esta entra en vigor.

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2. Las leyes podrán ser derogadas por leyes posteriores, pero estas deben ser del mismo rango
o tener un rango superior. La derogación tendrá el alcance que se disponga. Además, existen
derogaciones totales y derogaciones parciales. En ocasiones, las derogaciones no están
recogidas en una disposición derogatoria si no que esa derogación es táctica (se presume
que se derogan esos artículos).
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo a no ser que se disponga lo contrario. Las leyes
civiles tienen efecto irretroactivo, una vez pasado la vacatio legis comienza, a aplicarse. La
retroactividad de las leyes civiles suele ser de grado medio (lo que queda por hacer e incluso
se puede añadir algún aspecto más) o grado mínimo (lo que queda por hacer). La
retroactividad puede ser de tres grados: máximo, medio o mínimo.

LA COSTUMBRE

La costumbre es una norma jurídica de carácter consuetudinario, pues procede de la práctica


continuada de una conducta por parte de un grupo social, otorgándole carácter vinculante.
Implica, por tanto, la utilización de un modelo de conducta como norma.

Para que la costumbre tenga carácter de fuente de derecho, debe cumplir una serie de
características: uniforme, continuada y habitual. La costumbre como fuente del derecho ha
tenido y tiene una importante función dentro del ordenamiento jurídico porque en
ocasiones la ley establece que se aplique en primer lugar la costumbre (Ejm: Art. 1599).

La costumbre se aplica en defecto de norma escrita, siempre y cuando (art. 1.3 CC) no sea
contraria a la moral o al orden público y resuelte probada.

Para probar la costumbre debe tener dos elementos:

- “Opinio Iuris”: es la convicción o conciencia de que la práctica tiene valor normativo y, en


consecuencia, es vinculante (elemento espiritual).
- Un uso: es la repetición a lo largo del tiempo, de forma pública, externa, libre, generalizada,
continuada, uniforme, etc. No hay un número establecido de repeticiones para que se
convierta en costumbre y sea aceptado y llevado a cabo por la comunidad.

Hay diferentes clases de costumbres:

- Por su relación con la ley:


o “extra legem” es cuando una materia está regulada por la ley y la costumbre es supletoria.
o “Contra legem” es aquella que regula una materia de forma distinta o contraria a como lo
hace la ley. Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico por aplicación del principio de
jerarquía normativa.
o “Secundom legem” son costumbres que incluso nos ayudan a reforzar la ley, son
instrumentos interpretativos.
- Por su ámbito territorial: hay costumbres de difusión general, local y regional.

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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Son normas básicas reveladoras de las convicciones y creencias de una comunidad respecto
a sus problemas fundamentales de la convivencia incorporados en la vida, y por ello en el
derecho.

Los principios generales del derecho son la tercera fuente del Derecho que se aplican en
defecto de la ley y costumbre y tienen una doble función:

- fuente del derecho: aplicándose en defecto de ley o costumbre.


- función informadora: explicando cómo debe funcionar el Derecho en una determinada
sociedad, como el principio de buena fe. Complementan a la ley y actúan de forma
supletoria cuando no hay ley o costumbres.

Muchos son los principios del derecho (buena fe, por ejemplo), pero podemos distinguir
entre dos tipos:
- Positivos: Inspiran al ordenamiento jurídico y se podría decir que son los antecedentes del
ordenamiento jurídico. Hay principios a todos los niveles, por ejemplo, a nivel constitucional,
el principio de legalidad; a nivel civil, el principio de autonomía de la libertad.
- Extra positivos: No aparecen reconocidos en textos legales, sino que se obtienen por vías de
abstracción, por ejemplo, por la convivencia. Se equivale con principios equitativos, por ello
podemos decir que deducimos estos principios por los actos.

TRATADOS INTERNACIONALES

Los tratados internacionales son de aplicación directa cuando hayan pasado a formar parte
del ordenamiento jurídico interno mediante su publicación íntegra en el BOE (art. 1.5 CC) y
sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista
en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional
(entran en vigor cuando se establezca en el BOE si no se dice nada 20 días).

Los tratados internacionales no deben confundirse con el derecho europeo. El derecho


europeo es el derecho de los 27 países que conforman la UE.

Son leyes que se incorporan en el rango jerárquico que les correspondan.

JURISPRUDENCIA

El artículo 1.6 nos dice que “la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar aplicar la ley,
costumbre y los principios generales de derecho”. Por tanto, las sentencias que dicta el TS y
también otros tribunales dan mandato al legislador sobre lo que ocurre, por lo que no es
fuente de derecho, pero ayuda al legislador. La jurisprudencia tiene una importante labor de
complemento de las fuentes del derecho.

Hay otro tipo de resoluciones: D.G.S.J.F.P. dirección general de la seguridad jurídica y fe


pública (antigua D.G.R.N.) Son resoluciones que se dedican a resolver los conflictos entre
denegaciones de inscripciones en los registros, es decir, a resolver recursos gubernamentales

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contra calificaciones que han hecho los registradores o los jueces encargados del registro
civil. Su función principal es complementar.

Una ley complementada con alguna de las anteriores fuentes del derecho adopta mayor
fuerza.

(( (En una demanda de reclamación de cantidad, en primer lugar, se interpone una demanda
en el juzgado de primera instancia. Si no se está de acuerdo se interpone un recurso de
apelación a la audiencia provincial (segunda instancia). Si no se está de acuerdo se interpone
un recurso de casación (en este se debe establecer que se ha vulnerado la doctrina del TS en
ese tema) ante el Tribunal Supremo. El TS dicta un fallo donde casa o anula la sentencia o la
estima. )))) APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

APLICACIÓN:

Cuando hablamos de aplicar una norma jurídica, significa que existe un supuesto de hecho y
hay una norma que soluciona ese conflicto. Por tanto, aplicar supone:

- La comprobación y fijación de los hechos concretos sobre los que aplicar una norma.
- La búsqueda de una norma aplicable recurriendo al sistema de fuentes establecido.
- La interpretación de la norma aplicable para encontrar el sentido de la misma que permita
resolver el litigio.
- La subsunción del caso particular en la norma general aplicable para derivar de ésta la norma
individual por la que aquél se rige.

Contamos con muchos mecanismos que nos ofrece el código civil:

A. La aplicación de las normas en derecho civil son irretroactivas, salvo que se diga que la
norma es retroactiva (grado medio o grado máximo).
B. Interpretación de las normas: Art. 3.1 CC las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos
y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, atendiendo al espíritu
fundamental y finalidad de aquellas.
Hay 5 elementos para la interpretación de las normas, pero no existe una relación
jerárquica para su aplicación, sino que se deja al intérprete libertad en cuanto a su
utilización, de manera que puede manejar uno o varios elementos o todos
conjuntamente.
1) gramatical: sentido gramatical de las palabras
2) Antecedentes históricos y legislativos: buscar los antecedentes legales y
legislativos anteriores para llevarlo al caso concreto y resolverlo.
4) sociológico: realidad social del tiempo que ha de ser aplicada la ley.
5) teológico: buscaremos el espíritu y finalidad de la norma que, por lo general, se
encuentra en los preámbulos.

La interpretación puede hacerse de dos clases:


o Interpretación de autor: que a su vez puede ser auténtica (realizada por el legislador);
judicial (jueces y tribunales); y doctrinal (autores; son tenidas en cuenta por el legislador).
o Interpretación de resultado: que a su vez puede ser:

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▪ Declarativa: la que coincide con la letra de la ley


▪ Modificativa: que a su vez puede ser extensiva (amplia extensión Ejm. Cuando en
testamentos o herencias dice muchos hijos debe interpretarse extensivamente(después
están los nietos, bisnietos, etc.) )o restrictiva (restringida a supuestos muy concretos).
C. Integración: En virtud del art. 4.1 “procederá la aplicación analógica de las normas cuando
éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre lo que se
aprecie identidad de razón.
La analogía es, en definitiva, un procedimiento de integración de las normas jurídicas
consistente en otorgar a un caso no contemplado por una norma positiva el
tratamiento que una disposición legal prevé para un supuesto similar. Se acude a la
analogía en numerosas ocasiones.

Art. 4.2 “Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se
aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente
en ellas.”
D. Equidad. El Art. 3.2 CC dispone que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las
normas, si bien las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva
en ella cuando la ley expresamente lo permita”. Es decir, para usar esta como único
instrumento, deberá ponderarse y vendrá expresamente determinada en la ley.
En el caso de ponderar en la aplicación de las normas la equidad tiene por objeto
adecuar una norma general a las particularidades del caso concreto al que ha de
aplicarse.
En el segundo caso (la equidad descanse de manera exclusiva para la resolución de
los tribunales) se concede al juez o tribunal, para obtener una solución justa y
adecuada, un poder discrecional o la facultad de decidir, lo cual excede de la mera
aplicación de la norma jurídica.

EFICACIA DE LAS NORMAS

Existen varios tipos de eficacia de las normas:

A) Eficacia obligatoria y vinculante: el art. 6 dispone que la ignorancia de las leyes no


excusa de su cumplimiento. El error de derecho, es que yo estoy en conocimiento del
derecho, pero lo hago mal. Si se comete un error en el derecho, tendrá efectos que la ley
determine.

El art. 6.2 CC dispone que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los
derechos en ella reconocida sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden
público o no perjudiquen a terceros.” De forma que puedes renunciar a un derecho que te
otorgue la ley cuando no contraríes a derechos o intereses públicos de terceros

B) Eficacia sancionadora: el Art. 6.3 CC dispone que “Los actos contrarios a las normas
imperativas (no admiten otra interpretación) y a las prohibitivas (prohíben hacer algo) son
nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de
contravención”. La ley despliega en caso de incumplimiento (no cumplir la eficacia
obligatoria), una sanción que ha de cumplirse. La sanción con carácter general que deviene
del derecho civil es la de daños y perjuicios, pero puntualmente, devienen de otras sanciones
civiles como por ejemplo la desheredación por cuestiones de negar alimentos al causante o
cuestiones derivadas de atentar contra su vida, etc.
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FRAUDE DE LEY: el fraude de ley consiste en eludir o esquivar la norma jurídica aplicable al
acto realizado, amparándose en otra norma con arreglo al cual el acto sería lícito y eficaz.
Acreditada la existencia de fraude de ley, el art. 6.4 establece como consecuencia de el
mismo la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir, es decir, la
aplicación de la norma defraudada con independencia de que haya habido o no intención de
defraudar.

Art. 176: apertura del procedimiento de expediente de adopción. Se requiere idoneidad para
ser adoptante además de otros requisitos.

[[[ej.; A y B están casados, quieren adoptar, y en ese trámite no son idóneos. Buscan la vía a
través de la norma para defraudar el requisito de idoneidad. Esta pareja se pone en contacto
con C, madre soltera, y Antonio le dice que reconoce a su hijo, y por el 120 le reconoce el
hijo A y C son filiación no matrimonial por el reconocimiento del hijo de C por A. entonces el
Hijo es ya hijo de A y C. Luego se van al 176.2. Párrafo 2. 2. pueden perfectamente A y B
adoptar a H porque H es ya hijo de A. utilizando del 120 + 176, se exime la nubilidad cuando
uno de los adoptantes es padre del adoptado, por tanto, se produce un fraude de ley.
Aunque los servicios sociales pueden darse cuenta, ya que tenían idoneidad, y eso puede
levantar sospechas.]]]]

c) Eficacia constitutiva: Las normas tienen un objetivo que es el de ordenar, dirigir la


convivencia, las relaciones jurídicas y conflictos de intereses. Esta eficacia constitutiva da a
conocer que constituye una serie de instrumentos para organizar esa convivencia, esas
relaciones jurídicas y esos conflictos de intereses.

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TEMA 2: AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y


ORDENAMIENTO JURÍDICO

1. RELACIÓN JURÍDICA Y DERECHO SUBJETIVO

La relación jurídica es una situación en la que se encuentran dos o más personas, que
aparece regulada como una unidad por el ordenamiento jurídico, organizándola con arreglo
a determinados principios, y que la considera, además, como un cauce idóneo para la
realización de una función merecedora de la tutela jurídica. Toda relación jurídica está
amparada por el derecho objetivo (la norma) que otorga una o varias facultades (derecho
subjetivo).

Los elementos de la relación jurídica son:

1) Sujetos: la relación jurídica origina un vínculo entre personas determinadas, no cabe una
relación jurídica entre una persona y una cosa.
2) Objeto: son los bienes e intereses tomados en especial consideración por la relación.
3) Contenido: viene determinado por la situación jurídica de los sujetos que intervienen en la
relación.

Derecho objetivo: son las normas Ej.: contrato de arrendamiento → del inquilino derecho a
usar las cosas

Derecho subjetivo: es un poder reconocido y atribuido por el ordenamiento jurídico a la


persona para que, dentro de su ámbito de libertad, actúe de la manera que estime más
conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses, aunque siempre delimitado por
el interés general. Ejm. Contrato de arrendamiento → derecho a hacer el contrato de
arrendamiento.

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Mientras que el derecho objetivo hace referencia a las normas y reglas que regulan la vida
cotidiana de las personas, el derecho subjetivo hace referencia a las facultades que nacen
para los ciudadanos para ejercer los derechos que contiene el derecho objetivo.

Los caracteres del derecho subjetivo son:

• Se trata de una situación de poder concedido por el ordenamiento jurídico a una persona. El
poder se concreta en ciertas posibilidades de actuación específica (facultades); pueden
consistir en hacer algo o exigir algo.
• Es un poder institucionalizado y tipificado por el OJ.
• El derecho subjetivo se presenta como una parte o lado de la relación jurídica, pero con
entidad independiente de ella y vida autónoma.
• Tal situación de poder sólo adquiere la categoría de derecho subjetivo si su manejo y
ejercicio queda a discreción del titular, es decir, cuando el OJ confiere a éste la protección y
defensa del interés jurídico protegido.

Clases de derechos subjetivos:

- Derecho subjetivo de la personalidad: se atribuyen a la persona en reconocimiento y para la


defensa de los atributos y manifestaciones de su personalidad (libertad, honor, intimidad...).

- Derecho subjetivo familiar: son los atribuidos a la persona en consideración a la posición que
ocupa como miembro de una familia (derechos entre los cónyuges, derechos entre padres e
hijos, derecho de alimentos entre parientes, etc.).
- Derecho subjetivo patrimonial: que pueden ser reales, los cuales conceden a su titular un
poder directo e inmediato sobre una cosa corporal, que es eficaz y oponible frente a todos; o
de crédito, facultan a su titular (acreedor) para exigir a otro (deudor) una determinada
conducta (prestación), que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
- Transmisibles o intransmisibles (transmisibles los patrimoniales, los
demás intransmisibles

2. HECHO, ACTO Y NEGOCIO JURÍDICO.

HECHOS: De los hechos que tienen lugar en el mundo de la realidad, algunos quedan al
margen del Derecho mientras que otros son considerados por el Ordenamiento
atribuyéndoles una determinada consecuencia jurídica. Estos últimos se denominan hechos
jurídicos frente a los no jurídicos.

Hecho jurídico: todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir, por sí o en
unión de otros, un efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o la modificación de un
derecho. Los hechos jurídicos pueden ser:

- Simples y complejos: 1. Producen consecuencias jurídicas por si solas. (ej. La muerte o


nacimiento de la persona). 2) Se requiere más que un hecho para que le sean atribuidas
consecuencias jurídicas (herencia)
- Hecho positivo y hecho negativo: 1) consisten en una acción, un acontecer o suceder algo
jurídicamente relevante (ej. nacimiento). 2) consisten en una omisión o en la falta de
producción de un suceso.

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- Hechos naturales y hechos humanos: 1) acontecimientos de la naturaleza a los que la ley,


aisladamente considerados o en unión de otros hechos también naturales, les atribuye un
determinado efecto (ej. Variación natural del curso de un rio para determinar a quien
pertenece el cauce abandonado). 2) dependen de la voluntad consciente de un sujeto de
derecho y se les suele llamar actos jurídicos.
- También podemos encontrar hechos jurídicos libres y obligatorios, lícitos e ilícitos.

Acto jurídico: son hechos en los que interviene la conducta, que sucede de forma unilateral o
bilateral para que tengan lugar. Siempre perseguirá que dichas conductas se realicen
conforme al derecho (ej. Matrimonio; incapacitación).

Negocio jurídico: es toda manifestación de voluntad humana, que se encamine a conseguir


un fin práctico y legal, protegido por el derecho. Se da cuando dos o más personas negocian
una relación jurídica. No se puede establecer la diferencia entre los negocios jurídicos y el
acto jurídico salvo en el ámbito contractual. Además, en todo negocio jurídico y en todo acto
jurídico hay derecho objetivo y derecho subjetivo.

Los negocios o actos jurídicos pueden ser:

- Típico/atípico: casi todos son típicos, estos son los que tienen derecho objetivo, es decir,
están regulados. Los atípicos son los que no están regulados en la legislación, sino que
ambas partes generan un contrato.

- Unilaterales (una sola parte); bilaterales (tiene dos partes); plurilaterales (más de dos
partes)
- Inter vivos (están destinados a regular las relaciones jurídicas de una persona en vida de
ésta); mortis causa (los que tienen a regular el destino de los bienes, derechos, obligaciones
y relaciones de una persona para después de su muerte).
- Solemnes (aquellos para cuya validez y eficacia la ley exige una forma determinada); no
solemnes (son válidos y eficaces cualquiera que sea la forma que adopten).

3. LA REPRESENTACIÓN

La representación se utiliza mucho en Derecho Civil. La representación es la celebración de


una relación jurídica no negociales por persona distinta del propio interesado. Estamos,
entonces, ante la figura de la representación, en cuya virtud una persona (representante)
está facultada para realizar eficazmente actos o negocios jurídicos por cuenta y en interés de
otra (representado). Se distingue la representación voluntaria y representación legal.

Ambas representaciones (legal y voluntaria) están formadas por los siguientes sujetos:

- Representado: lo que no quiere hacer (r. voluntaria) o no puede (r. legal) lo hace el
representante.
- Representante hace lo que no quiere o no puede hacer el representante. - Tercero: se
relaciona con el representante en los negocios jurídicos.

La representación voluntaria puede ser directa o indirecta pudiendo establecerse en el


negocio jurídico de apoderamiento si es directa o indirecta.

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- Directa : cuando el representante actúa frente al tercero en nombre y en interés del


representado. El tercero sabe que lo que está negociando lo está haciendo con el
representado.
- Indirecta: en la indirecta el representante frente al tercero actúa en su nombre, pero en
interés ajeno, de forma que el tercero piensa que le está vendiendo al representante. De tal
modo que hay dos relaciones una interna entre el representante y el representado (una vez
realizada la relación externa) y una relación externa entre el representante y el tercero.

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA ( hay negocio jurídico de apoderamiento)

La representación es voluntaria cuando el poder de representación ha sido atribuido al


representante en virtud de un acto voluntario del representado, que se conoce como
apoderamiento. En esta relación jurídica los sujetos son el representante y el representado;
el objeto es lo que se le encargue al representante; y la causa es el beneficio económico. El
representante es el apoderado, el que actúa en nombre del representado. (Cuando
hablamos de apoderado es una representación voluntaria y hay negocio jurídico).

La representación voluntaria puede establecer en el contenido de la relación jurídica, esto


es, los poderes que le concede el representando al representante. Puede haber
apoderamientos o representaciones totales (raro) o apoderamientos parciales. En el caso de
las representaciones totales, hay que tener cuidado porque el representante puede utilizarlo
en su interés.

El negocio jurídico de apoderamiento no está recogido en el código civil, pero por analogía es
perfectamente aplicable el contrato de mandato . En principio es un negocio atípico pero
que se convierte en típico porque por analogía es como un mandato (art. 1709- 1739 CC). El
mandato se puede utilizar para suplir los conflictos de intereses que puedan surgir, pero
ambos tienen una gran diferencia y es que el contrato de mandato es gratuito (basado en la
confianza) mientras el negocio jurídico de apoderamiento es oneroso.

El contrato de mandato se puede utilizar tanto en la representación voluntaria directa como


en la indirecta, pero lo más frecuente es que se produzca en la representación voluntaria
indirecta. El símil de los sujetos es: mandante → representado y el mandatario →
representante.

Las causas de extinción del contrato del mandato y, en consecuencia, del negocio jurídico de
apoderamiento son:

1. Revocación del poder: Declaración de la poderdante dirigida al apoderado


manifestándole su voluntad de poner fin al poder.

2. Renuncia del mandatario/representante: la renuncia es una declaración de voluntad


del representante, que ha de llegar a conocimiento del representado.

3. Muerte o concurso del representante o representado: en el caso de morir el


representante, deberían los herederos ponerlo en conocimiento del representado.

4. Establecimiento en relación al representante de medidas de apoyo que incidan en el


acto en que deba intervenir en esa condición.

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5. Constitución del favor del mandante de una curatela representativa como medida de
apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

REPRESENTACIÓN LEGAL (no hay negocio jurídico de apoderamiento)

La representación es legal cuando la actuación del representante tiene su origen y


fundamento en la ley, que le faculta, y a la vez, le impone actuar en nombre y por cuenta e
interés del representado. Persigue suplir la deficiente aptitud para el ejercicio de la
capacidad jurídica por parte del representado o evitar las consecuencias perjudiciales que
pueden derivar para los bienes cuando carecen de titular o cuando el titular de los mismos
no está en condiciones de asumir su gestión. El representante debe actuar en interés
exclusivo del representado.

La representación legal, al igual que la voluntaria, puede ser con poderes amplios, pero hay
que tener cuidado con estos porque pueden ser utilizados con otros fines por lo que es
aconsejable realizar las representaciones con los poderes limitados y temporales.

En la representación legal la ley establece en que consiste los poderes que tiene el
representante del representado.

No puede hay negocio jurídico de apoderamiento entre el representante y el representado


porque el representado no tiene capacidad para hacerlo (Ej. Menor, discapacitado, etc.).

PODERES PREVENTIVOS (autocuratela)

Es un poder de representación con el que se establece, que en el caso de que la persona


pueda tener una enfermedad, accidente o discapacidad, quien quiere que le represente y le
gestione su persona y sus bienes.

La autocuratela es la posibilidad de que una persona designe preventivamente su propio


curador en caso de quedar con discapacidad declarada judicialmente. A diferencia de la
tutela, el curador no reemplaza a su curado, sino que le asiste y complementa su capacidad
de obrar.

Es (en opinión de la profesora) una representación voluntaria.

TUTELA: institución que se instaura, y está bajo tutela un MENOR que no tenga patria
potestad o una INCAPACIDAD. Esa institución suple la ausencia de los progenitores.

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TEMA 3: LA PERSONA
1. PERSONA COMO SUJETO DE DERECHO. CONCEPTO Y CLASES DE PERSONAS.

Toda persona humana/física tiene personalidad jurídica, es decir funciona en el mundo del
derecho. La personalidad jurídica (es igual que la capacidad jurídica) es el poder que otorga
el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica
se adquiere en el momento en que se nace. La Capacidad jurídica es la aptitud de ser titular
de derechos y obligaciones y es propio de la personalidad.

Las relaciones jurídicas están formadas por titulares de derechos y obligaciones. Estos
titulares pueden ser personas físicas (humanos), o personas jurídicas (empresas).

2. LA PERSONA FÍSICA

2.1 Capacidad jurídica: titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones

La capacidad jurídica hace referencia a la aptitud para intervenir en las relaciones que son
reguladas por el derecho.
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Capacidad jurídica o capacidad de derecho. Es la aptitud para ser titular de derechos y


obligaciones, un atributo de la personalidad. En principio, puesto que sólo requiere la
existencia de la persona, se caracteriza por ser fundamental, una, indivisible y esencialmente
igual, siempre y para todos los hombres, si bien es susceptible de restricciones, a título
excepcional y en virtud de ley (restricción por edad, [Link]., matrimonio, capacidad para
testar…; restricción por sanción penal, [Link]., privación del derecho de patria potestad…).
Persona conforme a derecho tiene personalidad jurídica, que es igual a capacidad jurídica, y
que le otorga la posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas y de derechos subjetivos.

Como consecuencia de la reforma de la ley 8/2021 desaparece el concepto de la capacidad


de obrar de tal forma que toda persona tiene desde que nace capacidad jurídica.

2.1 El nacimiento. Protección jurídica del nasciturus y del concepturus

El Art 29 CC establece que “el nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se


tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las
condiciones que expresa el artículo siguiente.”. Por tanto, si nace muerto, no es persona
conforme a derecho, pues no se cumplen con los requisitos del art. 29.

El nacimiento se prueba mediante la inscripción del nacimiento en el registro civil en un


plazo de 72 horas habiendo una prórroga de 10 días si no se ha registrado en las primeras 72
horas y si no se hace en el plazo de los 10 días se abre un expediente registral.

El art. 30 CC dispone que “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con
vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”.

Finalmente, el Art. 31. Establece que “La prioridad del nacimiento en el caso de partos
dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito” (cuando se
producen partos múltiples teniendo prioridad el que nace primero)

El nasciturus y el concepturus significa lo mismo

2.3 El fin de la personalidad: la muerte y la declaración de fallecimiento:

En el art. 32 se recoge que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. La
muerte de las personas tiene mucha importancia para el derecho civil porque en cuanto se
termina la personalidad jurídica de las mismas cesan como titulares de relaciones y
derechos, algunos de los cuales se extinguen, siendo además causa de apertura de la
sucesión hereditaria, con la que se pretende atribuir los bienes y situaciones que subsisten a
nuevos titulares.

La prueba de la muerte es la inscripción de la misma en el registro civil. Dicha inscripción será


obligatoria y se deberá aportar el certificado de defunción, antes del entierro, o bien por las
funerarias, los centros sanitarios o por los propios familiares los familiares.

El certificado médico de defunción es un requisito indispensable (Ley 82 y 85 del Registro


Civil) y si el certificado es incompleto o incorrecto se llamará a un médico forense para
solucionarlo.

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Cuando a una persona se le declara muerta es porque su cuerpo está presente, iniciándose el
proceso de enterramiento. Cuando a una persona se declara fallecida no hay cuerpo
presente (se debe cumplir con una serie de plazos y requisitos) y, por tanto, no hay
enterramiento. Puede darse el caso de que una persona se declare ausente y pasado un
tiempo se dé por muerta, aunque no haya un enterramiento físico. Ej.: Marta del Castillo.

La declaración de fallecimiento procede cuando hayan transcurrido 10 años desde la última


noticia o desde la desaparición, el plazo se reduce a 5 años si al expirar ese plazo la persona
desparecida haya cumplido 75 años. Si la desaparición se produce en sitios de guerra el plazo
para la declaración será de 2 años desde la paz.

Una vez declarado firme el fallecimiento se abre la sucesión, pero los herederos no podrán
dar a título gratuito (donar) esos bienes o recibir los bienes legados hasta 5 años después. Si
después de la declaración de fallecimiento se prueba su existencia el fallecido recobrará sus
bienes o su valor, pero no podrá reclamar lo ganado por ellos (los frutos o rentas).

La dignidad de la persona no se tiene solo en la vida sino también en la muerte como el


derecho a una muerte digna (testamento vital; dejar constancia), a recibir cuidados
paulatinos, así como la eutanasia y el suicidio médico asistido.

PREMORIENCIA Y CONMORIENCIA

Relacionado con la muerte de las PF, hay una cuestión que también presenta interés: la que
suscita la muerte de varias personas llamadas a heredarse entre sí en un mismo accidente o
siniestro, cao en el que debe establecerse si murieron unas antes que otras (premoriencia), o
murieron simultáneamente (conmoriencia). En el primer caso, el que muere después recibe
los bines del que muere antes; en el segundo, no habrá transmisión de los bienes de unos a
otros.

El problema se plantea en los supuestos en los que no puede determinarse el orden de


muerte. En estos casos, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la
transmisión de derechos de unos a otros. En el art. 33 del CC se determina que se presume la
conmoriencia, es decir la muerte simultánea, salvo que se pruebe por el que así lo alegue,
que murió uno antes que otro. Y ello se extiende a toso los casos en que se dude acerca de
quien murió primero entre las personas llamadas a sucederse entre sí. Consecuentemente, si
se prueba la premoriencia, habrá transmisión hereditaria a favor del fallecido en último
lugar; si no se prueba, no habrá transmisión hereditaria entre ellos, al considerarse por el
código que han muerto a la vez.

3. ESTADO CIVIL

El estado civil o, mejor dicho, los estados civiles, son situaciones en las que pueden
encontrarse las personas, situaciones que, dada su especial relevancia y estabilidad,
contribuyen a configurar a éstas jurídicamente, incidiendo de manera destacada en el
conjunto de derechos y deberes del que es titular en el ámbito concreto de la situación que
se tome en cuenta. El estado civil constituye el estatuto jurídico propia de cada persona del
que derivan un conjunto de derechos y deberes que enmarcan la posición de su titular en la
sociedad. Cada persona tiene varios estados civiles. Los estados civiles son normas
imperativas (obligado cumplimiento), irrenunciables y de orden público.

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Respecto al estado civil ha de tenerse en cuenta que:

• Su regulación se impone a los particulares mediante normas imperativas.


• Obligada intervención del Ministerio Fiscal en las controversias que a su propósito se
susciten.
• Tienen eficacia frente a todos (erga omnes).
El estado civil es una función del derecho civil que en función de unas características de la
persona tiene una determinada situación que proporciona derechos y obligaciones. Los tipos
de estados civiles son:

- La edad: mayoría o minoría de edad o emancipación.


- Nacionalidad: español o extranjero.
- La vecindad civil: según esté el sujeto sometido a la legislación civil o foral.
- Filiación: hijo matrimonial o no matrimonial
- Matrimonio: soltero; casado ; divorciado ; viudo

La prueba para averiguar el estado civil de una persona es el Registro Civil. Esa hoja se va
rellenando a lo largo de la vida datos relevantes que te ocurren a ti o alguien cercano a ti. La
defensa modificación y declaración, en su caso de un estado civil en los supuestos en que
resulte lesionado o desconocido, se le reconocen unas acciones, denominadas de estado de
carácter personalísimo, que pueden ejercer ante los tribunales.

POSESIÓN DE ESTADO: es la apariencia continuad de una filiación o matrimonio aceptada por


todos como real, que igualmente puede existir en relación a los restantes estaco civiles, y
que puede existir en relación a los restantes estados civiles, y que puede incluso hacerse
constar en el Registro con valor de simple presunción: no se trata de adquirir un estado por
la posesión continuada del mismo, sino de demostrar uno que existe realmente (ej.
Matrimonio de hecho que vive como pareja en el mismo domicilio). El CC no dice nada al
respecto, recogiendo la LEC TEMA 4. LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y SU
PROTECCIÓN

Los caracteres de los derechos de personalidad son:

• Son necesarios e innatos: se le conceden a toda persona, por el mero hecho de serlo.
• Intransmisibles e indisponibles: su titular no puede disponer de ellos en favor de terceros. El
que sean indisponibles no significa que el interesado no pueda disponer de algún afecto o
manifestación concreta de los mimos.
• Absolutos: imponen a los demás un deber de abstención que impide cualquier tipo de
conducta lesiva en su contenido.
• Extrapatrimoniales: no siendo posible su valoración económica.
• Son derechos irrenunciables, inembargables e imprescindibles.
Protección jurídica del CC a los derechos de la personalidad:

Hay un grupo de derechos que afectan a la esfera personal del individuo. De acuerdo con el
art. 1902 “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado.”. Este artículo debe ser interpretado de forma
extensiva incorporando daños morales, físicos, etc. La reparación a la que se refiere este
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artículo equivale a la indemnización por daños y perjuicios. Cada ley particular que regula
uno de estos derechos establecen los derechos y también las reparaciones que se deben de
hacer en caso de vulneración de los mismos. Es muy importante que la conducta y la
voluntad que ejerce la persona para que la indemnización por daños y perjuicios sea mayor o
menor.

VIDA E INTEGRIDAD FÍSIA. EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.

➢ Derecho a la vida: Es un bien básico de la persona, y el derecho que todos tenemos a ella
(art.15CE). La protección de este derecho se alcanza desde la legislación penal, en la que se
tipifican una serie de conductas atentatorias contra la vida humana.
➢ Disposiciones sobre nuestro propio cuerpo :( derecho a la extracción y cesión de órganos y
piezas para trasplantes). La Ley 30/1979, desarrollada por el Real decreto 1723/2012, es la
encargada de la regulación de estos aspectos. La ley distingue según se trate de extracción y
cesión de órganos en vida del donante, o una vez ocurrido su fallecimiento. Queda prohibida
la donación de órganos por menores de edad. Si se lleva a cabo en vida del donante, exige
que la donación sea verdadera. Cualquiera que goce de plenitud de facultades mentales y
buena salud puede ser donante. El consentimiento por parte del donante queda regulado de
forma muy específica, que podrá ser revocado por el propio interesado sin responsabilidad
alguna, siempre que lo haga antes de 24 horas de la prestación del mismo. En caso de
fallecimiento, la Ley dispone que será posible extraer órganos al cadáver con fines
terapéuticos o científicos, siempre que aquella persona, en vida, no hubiese dispuesto
expresamente lo contrario. Los familiares del fallecido poco tienen que decir en caso de que
se decida extraer algún órgano al cadáver.
➢ Derecho a la integridad física : Al igual que la vida, también se encuentra protegido por la
legislación penal, es indisponible e irrenunciable, aunque toda persona cuenta con cierto
margen de disponibilidad sobre sus propios miembros y partes del cuerpo, dentro de lo que
la conciencia social encuentra aceptable y en tanto que ello no sea contrario a la moral, el
orden público y las buenas costumbres.
➢ Derecho a una muerte digna: Es una extensión natural del derecho fundamental a vivir
dignamente. Hace referencia a la garantía que tienen las personas de ejercer su autonomía
al final de la vida (eutanasia; suicidio médico asistido; sedación terminal).

DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN.

El Derecho a la privacidad ese establece en el art. 18 CE “Se garantiza el derecho al honor, a


la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” Este artículo es desarrollado por la LO
1/1982, de 5 de mayo, que recoge el desarrollo a la protección al honor, a la intimidad
personal y familiar a la propia imagen y el derecho al nombre. Establece cuando hay una
intromisión ilegítima, los límites de los derechos y las medidas protectoras.

No hay una definición de estos derechos:

- Derecho al honor: buena reputación o prestigio de una persona.


- Derecho a la intimidad personal y familiar: Sustraer el ámbito de una persona y hacerlo
público sin su consentimiento. Todas las personas tienen derecho a mantener una esfera
reservada en nuestro ámbito de personal y familiar.

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- Derecho a la propia imagen: poder para determinar qué información gráfica puede afectar al
aspecto físico de una persona o la facultad de algún medio para identificar a una persona y
utilizar su imagen. En este derecho es muy importante el consentimiento.

Art. 7 LO 1/1982 establece las intromisiones ilegítimas (7.5 y 7.6 D. propia imagen; 7.7 D.
honor)

Art. 8 LO 1/1982 establece los límites de las intromisiones legítimas. (los personajes públicos
tienen más limitado el derecho a la propia imagen y a la intimidad)

Art 9 LO 1/1982 establece las medidas reparadoras y recoge la tutela judicial frente a las
intromisiones ilegítimas. Las medidas reparadoras suelen consistir en reparar la vulneración
producida y son establecidas para paliar la vulneración producida. Existen varias clases:

- Derecho de réplica: Derecho de toda persona física o jurídica para rectificar la información
difundida en cualquier medio de comunicación, que aquella considere inexacta y su
publicación pueda causarle un perjuicio.
- Difusión de la sentencia: Se puede hacer petición para que la Sentencia se difunda en los
medios, con ánimo de reparar la imagen y ningún medio se puede negar.
- La indemnización de daños y perjuicios suele ser la medida reparadora más importante.

COTEJADO HASTA AQUÍ ME CAGO EN SU MUERTOS

LECCIÓN 5 SIGNIFICADO JURÍDICO DE EDAD: MAYORÍA MINORÍA DE EDAD Y

EMANCIPACIÓN 1. LA EDAD: SIGNIFICADO JURÍDICO

Es el tiempo que lleva viviendo una persona desde el momento que se le computa hasta que
deja de computársele o el periodo de tiempo transcurrido desde el nacimiento de la persona
hasta el instante en que se la considere. Podríamos decir que son dos conceptos: vida +
duración de la misma. Atendiendo a este criterio, la vida de uno puede ser más larga que la
de otro. Es determinante con respecto a esta vida los 18 años, edad con la que se sale de la
patria potestad, se es responsable por los actos que se realizan y se adquiere plena
capacidad jurídica.
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Regulación CC: Libro I. Título X (art. 239 a 248).

2. LA MAYORÍA DE EDAD

La mayor de edad empieza a los 18 años cumplido, contándose para el cómputo de la


mayoría de edad el día del nacimiento. lica plena independencia y plena capacidad jurídica.

Es la mayoría de edad un estado civil que se alcanza al cumplir 18 años, y se caracteriza


porque al considerar el Derecho que con ella se alcanza la plenitud física y psíquica, lo
reconoce así atribuyéndole el máximo de capacidad de obrar general a las personas que
llegan a ella.

Hay que advertir que alcanzar el estado civil de la mayoría de edad no requiere ningún tipo
de reconocimiento o declaración, sino que se produce de manera automática como todos los
efectos que le son propios.

La mayoría de edad supone la extinción de la patria potestad o de la tutela en su caso.

3. LA EMANCIPACIÓN

Es la salida del hijo de la patria potestad, y se produce, además de por la mayoría de edad,
por concesión de los que ejerzan la patria potestad o del juez. Estos actos de voluntad de los
progenitores o del Juez dan lugar a otro estado civil, distinto de la mayoría de edad que es el
de emancipado. Cuando el menor sujeto de la emancipación estuviera sometido a tutela, a
esta salida anticipada de la representación legal se le denomina beneficio de la mayoría de
edad.

Con la emancipación se configura una etapa intermedia entre la minoría y la mayoría de


edad, que concede una faculta de ejercicio de la capacidad jurídica cercana a la de los
mayores. Hay que tener en cuenta que, si no se da circunstancias patrimoniales necesarias,
no se realiza emancipación. Solo podrán contraer matrimonio los menores que estén
emancipados. La obtención de la emancipación por el matrimonio ha sido derogada de
forma que solo se puede alcanzar la emancipación por:

Art. 239 “La emancipación tiene lugar:

1.º Por la mayor edad.

2.º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.

- Si es por concesión de los padres, que el menor tenga 16 años y que la consienta,
otorgándose por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil
(art. 241CC)-

3.º Por concesión judicial. “

- si es por concesión del Juez, en expediente de jurisdicción voluntaria a petición del


menor mayor de 16 años sujeto a patria potestad, cuando el progenitor que ejerciera la
patria potestad hubiera contraído nupcias o conviviera maritalmente con persona distinta
del otro progenitor, por vivir los padres separados, o por concurrir cualquier causa que
suponga un grave entorpecimiento del ejercicio de la patria potestad, previa audiencia de los

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padres. Si el menor está sometido a tutela el CC sólo hace referencia al requisito de la edad
(mayor de 16) y un previo informe del ministerio fiscal.-

Una vez concedida, se procederá a su inscripción en el RC, con lo que producirá efectos
frente a terceros y no podrá ser revocada (art. 242). Concebida la emancipación no podrá ser
revocada.

Un caso especial es el menor de edad mayor de 16 a que con el consentimiento de los padres
viva independientemente (ingresos económicos) de estos al que se reputará para todos los
efectos como emancipado. En este supuesto los progenitores podrán revocar el
consentimiento que han dado para que su hijo se independice, dejando sin efecto la
emancipación. Aunque el CC no dice nada de las circunstancias en que la revocación ha de
producirse, se suele exigir que éste fundada en causa justificada. Art. 243).

El mayor de edad (emancipado puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las
excepciones establecidas en casos especiales establecidas en el CC. Así, el art. 247 CC
establece que “La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si
fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a
préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales
u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores y, a falta de ambos,
sin el de su defensor judicial.”. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido


judicialmente el beneficio de la mayor edad.

Las consecuencias jurídicas de que el menor no emancipado celebre un negocio jurídico es


que se declare nulo de pleno derecho.

Las consecuencias del menor sí emancipado celebre un negocio dependerá del tipo de
negocio jurídico y si tiene o no el consentimiento de los padres o representantes legales (art.
247. CC). Si lo realiza sin el consentimiento y hay un interés contractual de las dos partes del
negocio jurídico se considera realizado.

4. ESTATUTO JURÍDICO DEL MENOR. ASPECTOS PERSONALES Y ASPECTOS PATRIMONIALES.

La minoría de edad constituye un estado civil que se produce desde el nacimiento hasta que
se cumplen los 18 años de edad o se alcanza la emancipación y se caracteriza no sólo por la
falta de aptitud para actuar con plenitud consciencia y voluntad, sino también por la
necesidad de protección en que se encuentra el sujeto, protección que se encomienda a los
padres o tutores que son sus representantes legales.

Los menores deben tener una representación que complemente su mejor deber y saber. Por
tanto, los menores actúan por sí mismos, pero bajo la representación de los padres o
representantes legales.

El menor puede funcionar en la esfera personal y en una esfera patrimonial. Hay muchos
derechos que son inherentes de la persona (esfera personal) y de los menores que son los
derechos fundamentales, los cuáles pueden ejercer por sí solos. En la esfera patrimonial, los
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menores a partir de los 14 años pueden hacer testamento, pero no ológrafo, administrar los
bienes que son productos de su trabajo, renunciar en documento público a la herencia de
sus progenitores. También puede prestar su consentimiento para su emancipación por la
propuesta de los progenitores. Si un menor celebra un contrato, el contrato es nulo porte no
tiene capacidad para hacer el negocio jurídico.

Los menores no son responsables de sus actos, sino que la tienen sus progenitores (art. 1903
CC) o si se encuentran en el colegio la tienen, en su caso, los docentes (ej. Romper una
ventana)

Los menores tienen también deberes tanto en el ámbito familiar en el que convivan, como
en el ámbito escolar o social..

PROTECCIÓN

La ley de Protección jurídica del menor 1/1996, de 15 de enero establece una protección
específica del menor provocando la modificación de artículos del CC. En esta ley destaca los
art. 2 y 9 hablando en el art.2 del interés superior del menor (todo debe funcionar en torno
al interés superior del menor). En el art. 9 se establece que los menores deberán ser oídos y
escuchado. Esta ley ha tenido que ser modificada porque no define el interés del menor ni a
quienes se debe oír y escuchar, estableciéndose en 2015 un complemento, la LO 8/2015, de
protección de la infancia y de la adolescencia. En esta ley se determina que a partir de la
adolescencia (diferente de la infancia) hay que oír y escuchar a los niños.

El INTERES SUPERIOR del MENOR ha sido definido por la jurisprudencia: es el derecho a


recibir información adecuada a su desarrollo, libertad ideológica, de conciencia y de religión,
derecho a una participación plena en su vida social y cultural, derecho de asociación, reunión
y de asociación y derecho a ser oído en las decisiones que le afecten.

LECCIÓN 6: INSTITUCIONES DE GUARDA DEL MENOR I. LA PATRIA POTESTAD

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1. La patria potestad: concepto, naturaleza y caracteres

[La patria potestad, la tutela, el desamparo (cuando se ejerce mal la patria potestad o la
tutela) la guarda administrativa, etc. está regulado en el CC →154 al 170; 199 al 234]

La patria potestad esta presenta y regulada fundamentalmente en el art. 154 CC y es un


conjunto de deberes y atribuciones que los progenitores, biológicos o adoptivos, ostentan
respecto de los hijos menores de edad para su guarda, su protección y para su custodia. Son
obligaciones y atribuciones de obligado cumplimiento porque están orientadas en beneficio
e interés de los menores. Esa patria potestad se ejerce siempre en beneficio de los menores
de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y psicológica. La patria
potestad genera responsabilidad parental, no genera ningún derecho, sino que por el
contrario genera deberes.

De conformidad con el art. 155 CC los hicos deben: obedecer a sus padres mientras
permanezcan bajo la patria potestad; respetar a sus padres; contribuir equitativamente al
levantamiento de las cargas de la familia.

La patria potestad es una cuestión de orden público y tiene carácter irrenunciable e


intransmisible porque su renuncia produciría un perjuicio para el menor. Además, es general
y amplía abarcando todo, además confieren amplias facultades a los menores. La patria
potestad es temporal pues desaparece a los 18 años o a los 16 años si se emancipa.

Cumplir con el ejercicio de la patria potestad es cumplir con el art. 154 del CC.

2. Sujetos de la patria potestad

En el art. 154. 1º CC se señala que los hijos no emancipados están bajo patria potestad de
sus progenitores. De acuerdo con los arts. 14 y 39 CE, se establece que todos los hijos son
iguales ante la ley y que los progenitores deberán prestar asistencia de todo orden a los hijos
habidos dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad.

3. Titularidad y ejercicio

Hoy no hay duda de que la PP si se trata de dos progenitores bien de padre/madre biológicos
o adoptivos o del mismo sexo, la titularidad y el ejercicio es CONJUNTO sin duda alguna. se
debe dar recíprocamente su consentimiento para los actos de la vida del menor, ya que los
padres con respecto a sus hijos ejercen la función de representación legal, por lo que para
cualquier acto de la vida se necesita el consentimiento de ambos progenitores, siempre que
el hijo no este emancipado.

Pero a pesar de que la titularidad y ejercicio son conjuntos, hay situaciones en los que la
titularidad, el ejercicio y actuación, pueden ser INDIVIDUALES. Supuestos:

a) supuesto de titularidad, ejercicio y actuación individual:

En aquellos supuestos en que solo uno de los progenitores legalmente ostente la patria
potestad, no cabe duda de que éste sea el único que podrá ejercerla como titular único, pero
hay otros supuestos en los que se da también tal situación.

- Cuando el reconocimiento del menor se ha llevado a cabo sólo por uno de los progenitores.
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- Cuando uno de los progenitores ha sido excluido de la PP, art. 111 del CC.

- Por la muerte o declaración de fallecimiento de alguno de los titulares del PP.

- Cuando se lleva a cabo una adopción en solitario.

- Privación de la patria potestad por los arts. 170 y 179 CC.

B) supuestos de titularidad conjunta, pero el ejercicio y la actuación es individual

A pesar de que ambos progenitores ostenten la titularidad, el ordenamiento, (art. 156)


jurídico prevé determinados supuestos en que el ejercicio o actuación puede corresponder
exclusivamente a uno de ellos, de manera que el consentimiento u oposición del otro
resultan irrelevantes. Se contemplan los siguientes casos:

1. Suspensión temporal por resolución judicial que puede producirse en casos de desacuerdos
reiterados entre los progenitores o que concurra cualquier otra causa que entorpezca
gravemente el ejercicio de la patria potestad. En estos casos, el juez decide que le conviene
más al interés del menor, atribuyendo la patria potestad total o parcial a uno de los
progenitores que no podrá durar más de dos años. Normalmente esto ocurre en separación
y divorcio.
En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad cualquiera de los dos
podrá acudir a la autoridad judicial que decidirá en beneficio del interés del menor.
Si los acuerdos fuesen reiterados o se diera cualquier circunstancia que entorpezca
gravemente el ejercicio de la patria potestad podrá atribuirla total o parcialmente a
uno de los progenitores durante un determinado plazo (no superior a dos años).

2. Ausencia, discapacidad o imposibilidad de uno de los progenitores.


3. Separación de los progenitores de hecho. Si los progenitores viven separados la patria
potestad se ejercerá por aquel con quien conviva el hijo.

[[[Art.156 CC [Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la


responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el
otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica
de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo
anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando
la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género,
siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación. Si la
asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en
todo caso el consentimiento expreso de estos. ]]]]

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c) titularidad y ejercicio conjuntos, pero que se produzca una actuación individual.

Se trata de casos en los que hay ejercicio y titularidad conjunta, pero determinados actos
pueden ser concluidos por uno solo de los progenitores. No se trata de que el
consentimiento del otro sea irrelevante, sino que se trata es de conceder a uno solo de ellos
una legitimación extraordinaria para actuar y recabar el consentimiento del otro. Estos
posibles supuestos son:

• Actuación de un progenitor con el consentimiento previo y general del otro.


• Actos realizados conforme al uso social y a las circunstancias.
• Actos realizados en situación de urgente necesidad.

4. Contenido de la patria potestad

Los menores son representados legalmente por sus progenitores, que ejercerán la patria
potestad siempre en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, obligando a
que se escuche a los hijos antes de tomar decisiones que les afecten.

En el art. 154 CC se recogen las obligaciones de los que ejercen la patria potestad. En el art.
155 CC los deberes de los hijos.

En virtud del art. 162 los padres que ostentan la patria potestad tienen la representación
legal de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúan:

Los actos relativos a los derechos de la personalidad.


Aquellos en los que exista conflicto de intereses entre padres y el hijo.
Los relativos a los bienes que estén excluidos de la administración de los padres.

De acuerdo con lo establecido en el art. 164 CC los padres serán administradores de los
bienes de los hijos como los suyos, exceptuando de la administración paterna:

1. Los bines adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de
manera expresa.

2. Bienes adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la PP hubieran sido
justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad.

3. Los que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido con su trabajo propio o industria.

5. Vicisitudes y extinción

Vicisitudes (obstáculos)

La vicisitud es que la suspenda temporalmente la patria potestad, conservando la titularidad,


pero el ejercicio y la actuación les corresponde a otros.

Otra vicisitud es que se produzcan desacuerdos reiterados entre los titulares de la PP,
suspendiéndose temporalmente para evitar perjuicios a los menores.

Los supuestos de extinción natural son:

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➔ La muerte o declaración de fallecimiento de los progenitores o del hijo.


➔ Por la emancipación/beneficio de la mayoría de edad u obtención de la mayoría de edad. ➔
Por la adopción.

Los supuestos de suspensión anómala:

Cuando se atenta a cuestiones punitivas o por el incumplimiento de los deberes del ejercicio
de la patria potestad. Se puede recuperar cuando haya cesado la causa que lo motivó,
siempre que lo recomiende el interés de los hijos y sea acordado por los tribunales.

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TEMA 7 INSTITUCIONES DE GUARDA DEL MENOR II.

1. TUTELA DEL MENOR

La tutela es la institución que comporta una potestad tuitiva general o plena, sirviendo para
realizar la guarda y protección de la persona y de sus bienes, si bien ambas funciones,
concurriendo circunstancias especiales, se pueden separar encomendándose a personas
distintas. La tutela proporciona una protección equiparable a la que dispensa la patria
potestad. No en vano está prevista para los menores de edad no emancipados.

Como sustitutiva que es patria potestad, la tutela viene a cubrir las mismas funciones
atribuidas a ésta, confiriendo al titular del cargo la patria potestad.

Están sujetos a la patria potestad: 1. Los menores no emancipados en situación de


desamparo; 2. Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

¿Como se constituye la tutela? están obligados a ser tutor, de acuerdo con el art. 206 (solo
se puede excusar con los supuestos que recoge el CC), desde el momento en que conocieran
el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona física o jurídica bajo cuya
guarda se encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán responsables
solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.

El nombramiento del tutor corresponde efectuarlo a la autoridad judicial en el mismo acto


de constitución de la tutela, lo que implica la tarea previa de seleccionar la persona. El orden
de preferencia para el nombramiento será:

1. A la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o documento


público notarial. Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial
designar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las
personas que hayan de integrarlos. En el Testamento se pueden excluir a las personas que
no quiere que se encargue de la tutela.
2. Al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial.

Podrán ser tutores todas las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial cumplan las
condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño de su función y en ellas no
concurra alguna de las causas de inhabilidad.

Hay causas de inhabilidad absoluta en el sentido de que impiden ser tutor en todo caso. No
podrán ser tutores:

1.º Los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la
patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección.

2.º Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.”

La tutela siempre se ejerce en solitario. Hay una excepción de que se nombre a dos tutores
siendo uno para la esfera personal y otra para la esfera económica, pero ambos estarán
supervisados por el defensor judicial.
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Además, el tutor tiene derecho a recibir una compensación económica por los gastos si el
patrimonio del menor lo permite Art. 229 CC.

La tutela estará sometida a control judicial.

Régimen de excusa y remoción: Concebido como deber jurídico, no cabe la renuncia al cargo
tutelar. Las causas y procedimientos de remoción y excusa de la tutela serán los mismos que
los establecidos para la curatela. Como complemento, añade el citado artículo que la
autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor de edad si
tuviere suficiente madurez. Si fuere mayor de 12 años se le dará audiencia y será tenida en
cuenta su opinión, en todo caso.

Declarada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma


establecida por el CC.

[Las excusas para no ser tutor son:

Padecer una enfermedad grave

Motivos laborales y tema económico]

La tutela se extingue de acuerdo con el art. 231:

1. Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la mayoría de edad.

2. por la adopción del menor.

3. Por muerte o declaración de fallecimiento del menor.

4. Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de


esta recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía al titular de ésta la patria
potestad ejercitarla de hecho.

COTEJADO HASTA AQUÍ 2. DEFENSOR JUDICIAL

El defensor judicial es institución de guarda de menores con la que se viene a sustituir a


progenitores y tutores cuando éstos, en asuntos concretos o de manera transitoria, no
pueden desarrollar las funciones que les son propias. Las atribuciones del defensor judicial
son las que se le haya concedido nombrarlo, dependiendo cuál sea cada caso la función que
han de cumplir. En todo caso, ejercerá su cargo en interés del menor, de acuerdo con su
personalidad y con respeto a sus derechos.

El art. 236. CC declara aplicables al defensor judicial del menor las normas del defensor
judicial de las personas con discapacidad.

Se nombrará defensor judicial en los siguientes supuestos (art. 235):

- Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus representantes
legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de salvarlo.

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- Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempeñare sus funciones. El DJ que se le nombre
representará al menor hasta que cese la causa determinante de la situación descrita o se
designe otra persona para desempeñar el cargo.
- Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad previsto en los arts.
247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o exista con ellos conflicto
de intereses.

3. SITUACIÓN DE DESAMPARO. LA TUTELA EX LEGE O TUTELA AUTOMÁTICA

La situación de desamparo (art. 172.1.2 CC) es la que se produce de hecho a causa del
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la
necesaria asistencia moral o material. No se dará la situación legal de desamparo cuando el
menor se encuentre bajo los cuidados de un guardador de hecho.

La declaración de situación de desamparo comporta automáticamente el sometimiento el


menor a un régimen de tutela legal cuya titularidad se reconoce a la entidad pública, y
determina la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria que existiese sobre el
menor. No obstante, se procederá al nombramiento de un tutor conforme a las reglas
ordinarias cuando existan personas físicas que puedan asumir la tutela en interés de este.

La declaración de la situación de desamparo no provoca directamente la privación de la


patria potestad o la remoción del tutor ordinario que estuviese nombrado, porque estos
efectos solamente proceden por resolución judicial.

Cuando la tutela del menor la mantenga la entidad pública y esté solo suspendida la patria
potestad o tutela ordinaria ,de acuerdo con el art. 172 CC, los progenitores o el tutor podrán
solicitar a la entidad pública, dentro del plazo de dos años, que quede revocada la
declaración de desamparo, con el correspondiente cese de la suspensión, por haber
cambiado las circunstancias que la motivaron y encontrarse en condiciones de asumir
nuevamente la patria potestad o la tutela.

La tutela ex lege de la entidad pública se mantiene hasta que se constate, mediante los
correspondientes informes, la desaparición de las causas que la motivaron o bien cuando se
proceda al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias. Igualmente, cesará
cuando se compruebe fehacientemente alguna de las siguientes causas:

Que el menor se traslade voluntariamente a otro país.


Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en cuyo
caso se procederá al traslado del expediente de protección.
Que hayan transcurrido 12 meses desde que el menor abandonó voluntariamente el
centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

La tutela de la entidad pública no queda excluida de la supervisión del ministerio fiscal.

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4. GUARDA ADMINISTRATIVA

Por la guarda administrativa se entiende la que corresponde, sin tutela coetánea, a la


entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada la protección de los
menores , bien por propia iniciativa (guarda provisional), bien a solicitud de los padres o
tutores que, por circunstancias graves, no pueden cuidar del menor, o bien cuando así lo
acuerde la autoridad judicial en los casos en que legalmente proceda. Está contemplada
como situación esencialmente transitoria.

La entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito haciéndose constar que los
progenitores/tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo
con el menor.

La guarda administrativa se mantiene durante el tiempo que sea necesario, que no podrá
exceder de dos años, salvo que el interés del menor lo aconseje la prórroga del mismo.

GUARDA ADMINISTRATIVA

Los padres son sabedores de que no pueden cumplir con el art. 154 CC, acudiendo
voluntariamente a la administración. En estos casos se llega a un acuerdo sobre el ejercicio
temporal de la patria potestad Ej. Entre semana con la administración y los fines de semana
los padres o progenitores. La guarda administrativa tiene una duración máxima de dos años.

5. EL ACOGIMIENTO DE MENORES

ACOGIMIENTO DE MENORES

En su doble modalidad de acogimiento familiar y residencial, tratan ambos de otorgar la


guarda o acogimiento de un menor, a una persona o grupo familiar o a un centro de
protección de menores que reúna las condiciones necesarias en función de las necesidades
del menor acogido.

Se opta, siempre que sea posible y como regla general, por el acogimiento familiar sobre el
residencial, por ser más beneficioso para el menor. Se trata de designar una familia por la
administración que sustituye al núcleo familiar del menor, frente al residencial que es
atribuido su ejercicio al director del centro donde sea acogido el menor.

Las características del acogimiento, en sus dos modalidades, son: la provisionalidad → en


tanto en cuanto solo subsiste en la medida que persista la situación que le dio origen a la
misma; y la temporalidad: puesto que finaliza por las causas establecidas en el art. 173.4y5
CC.

Hay que distinguir entre situación de desamparo y situación de riesgo.

Hay desamparo cuando de acuerdo con el art. 23. De la ley andaluza:

- Personas en el núcleo familiar que cometen abusos sexuales


- Que falta al colegio
- Inducción a la mendicidad
- Explotación económica

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- Drogadicción o alcoholismo de los menores - Trastornos mentales de los padres.

★ Situación de riesgo.
Se caracteriza por la existencia de un perjuicio para el menor que NO ALCANZA LA
GRAVEDAD SUFICIENTE como para separarlo del núcleo familiar. Hay riesgo, pero no
desamparo. Siempre hay que analizar y buscar el interés superior del menor o incapaz. Si se
vislumbra la situación de riesgo, se evita la situación de desamparo. Entonces si se tienen los
suficientes medios no vamos a confundir la situación, y separar al menor del núcleo familiar.
Aquí la intervención pública, se limita a intentar eliminar dentro del núcleo familiar esa
situación de riesgo. Lo hacen a través del control por parte de trabajadores sociales, por
ejemplo, para que no persista esa situación de riesgo y se caiga en situación de desamparo.
En los casos en los que podemos ver riesgo, se puede dar la voz de alarma

El acogimiento familiar

Es una figura jurídica por la que se integra a un menor en una familia que no es la constituida
por los padres biológicas o adoptivas sin crear vínculos de parentesco entre ellos . Hay 6
tipos de acogimiento familiar:

1. Acogimiento simple: es una modalidad de acogimiento con un periodo de duración


determinado desde el comienzo del mismo, que suele ser de seis meses y nunca superior a
ese tiempo. Su finalidad es proporcionar al menor una convivencia con una familia
normalizada durante ese tiempo para poder aplicar un plan de intervención a sus
progenitores biológicos, para intentar resolver la problemática que provocó la retirada de los
hijos, y si consiguen tales objetivos, proceder a la reintegración familiar del menor.

2. Acogimiento permanente: Su duración es indefinida y la finalidad de este


acogimiento es proporcionarle un entorno familiar estable a los menores para los que no es
posible el retorno con su familia biológica, y que por determinadas y justificadas
circunstancias no es recomendable promover su adopción. Finaliza a la mayoría de edad del
menor, cesándolo de modo automático.

3. Acogimiento en familia extensa: Se tratade un acogimiento por miembros de la


familia biológica del menor, siempre y cuando está solución resulte aconsejable para su
interés. Debe haber una solicitud de acogimiento por parte de los familiares, teniendo
preferencia respecto de cualquier otra familia, que serán valorados y si son idóneos se
promoverá el acogimiento del menor con estos solicitantes.

4. Acogimiento en familia ajena comprende todos loa acogimientos que se formalicen


con personas que no tengan un vínculo de parentesco con el menor de hasta el tercer grado,
aunque sean familiares del menor.

5. Acogimiento simple con familias acogedoras de urgencia: La finalidad de esta


modalidad es evitar que los menores de 7 años ingresen centros de primera acogida,
intentando que sea una familia la que se encargue de atender a las necesidades básicas en
un ambiente familiar adecuado y durante el periodo necesario para recabar la información
precisa para proponer las medidas de protección más adecuadas para el mismo o en su caso,

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el retorno con sus padres o tutores. La duración de este acogimiento es de 6 meses,


prorrogable por otros 3 cuando medie causa justificada.

6. Acogimiento simple o permanente con familias personalizadas: Se trata de atender


las necesidades de los menores en un ambiente familiar normalizado, en el que además sus
acogedores tienen una formación adecuada para asumir el cuidado de menores que padece
unas determinadas necesidades especiales a causa de una enfermedad grave, trastornos de
conducta, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, inmigrantes, etc. Estas familias
deberán acreditar, al menos uno de sus miembros, una formación adecuada para atender las
necesidades especiales del menor.

Las familias deben cumplir con una serie de requisitos:

- Tener capacidad y actitud personal suficiente. Si lo acoge una pareja, al menos uno de ellos
dedicarse de lleno al acogimiento.
- Disponer de espacio suficiente en el hogar para la incorporación inmediata del menor. Si se
hace en solitario solo se puede acoger a uno o dos y si se hace en pareja pueden acoger
como máximo 4.

Acogimiento residencial

Si el acogimiento familiar no es posible, o siéndolo no es conveniente para el menor se


optará por el acogimiento residencial, que consiste en ingresar al menor en un centro de
protección adecuado a sus características para que reciba la atención y educación
necesarias, siendo el director o responsable del centro quien ostente el ejercicio de la
guarda, en colaboración con la Entidad pública y bajo la vigilancia del MF.

Extinción o remoción del acogimiento:

- Por problemas graves de convivencia entre el menor y los acogedores.


- Por resolución judicial o administrativa iniciada de oficio propuesta del MF.

6. GUARDA DE HECHO DE MENORES

Con la expresión guarde de hecho se hace referencia a aquellas situaciones en las que una
persona asume por propia iniciativa la representación y defensa de un menor.

Las previsiones legales en orden a la guarda de hecho de los menores persiguen una doble
finalidad:

Que la autoridad judicial le requiera para que le informe de la situación de la persona


y los bines del menor y de su actuación en relación a los mismos.
Que se establezcan las medidas de control y vigilancia que considere
oportunas.

La intervención judicial no provoca en todo caso el cese de la guarda de hecho y su


sustitución por la tutela ordinaria. La existencia de un guardador de hecho no evita la
declaración de situación de desamparo cuando se den los presupuestos objetivos de falta de
asistencia contemplados en el art. 172.
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TEMA 8: LAS MEDIDAS DE APOYO PARA LAS REFORMAS CON DISCAPACIDAD

1. TRASCENDENCIA JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD: LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE


2006 Y EL CAMBIO DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AL SISTEMA DE APOYOS.

La Ley 8/2021 de 2 de junio, representa un cambio decisivo Enel tratamiento de la


discapacidad a través de las profundas reformas que introduce en la legislación civil y
procesal, principalmente. Su objetivo ha sido la adecuación de nuestro ordenamiento
jurídico a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(Nueva York, diciembre de 2006) ratificada por España en 2007. Dicha convención tiene la
finalidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así
como promover el respeto de su dignidad inherente.

El preámbulo de la Ley 8/2021 resalta la obligación de los estados partes de proporcionar en


las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, las salvaguardias adecuadas y
efectivas que aseguren el respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona.

En el nuevo sistema que se instaura, la persona con discapacidad es la encargada de tomar


sus propias decisiones con los apoyos que, en su caso, precise, quedando relegada a
supuestos excepcionales de actuación por vía de representación.

En lo que respecta al CC, y en particular a las tradicionalmente denominadas instituciones


tutelares, se pueden señalar como pautas esenciales de la nueva regulación las siguientes:

- Desaparece la incapacitación judicial que queda sustituida por la provisión de medidas de


apoyo.
- Se refuerza la figura de la guardad de hecho que deja de ser una situación provisional para
convertirse en auténtica institución jurídica de apoyo.
- La principal medida de apoyo de orden judicial para las personas con discapacidad es la
curatela. La tutela queda reservada para los menores de edad que no estén sujetos a patria
potestad.
- Se eliminan la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.
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- El complemento de capacidad requerido para los menores emancipados, a falta de


progenitores, es atendido por un Defensor judicial.

El CC dedica a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad el Título XI del libro
primero (art. 249-299)con la rúbrica y el contenido que ha dispensado la ley 8/2021

La capacidad se tiene por el hecho de ser persona y, por ellos, ni se puede restringir ni se
puede modificar. Las medidas de apoyo se contemplan como instrumentos que facilitan el
adecuado ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad. La
finalidad que persiguen es permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su
desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.

El CC contempla dos tipos de medidas:

• Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la propia persona
con discapacidad, bien para su aplicación inmediata, bien para la eventualidad futura de
precisar apoyos. También, pueden ir acompañadas de salvaguardas para garantizar el
respeto a la voluntad, deseos y preferencias de quien las establece.

• Las medidas de origen legal o judicial son, en particular, la guarda de hecho, la curatela y el
defensor judicial. A la guarda de hecho el CC le otorga cierta preferencia cuando suponga un
apoyo suficiente. La curatela y el nombramiento de defensor judicial son medidas de origen
judicial y de carácter formal que proceden cuando ya ha surgido la necesidad de apoyo

De existir medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, son de aplicación preferente. De tal


forma que las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la
voluntad de la persona que se trate.

2. LA CURATELA

La curatela regulada en el CC de los arts. 268-294, es una medida formal de apoyo que se
aplica a quienes lo precisen de modo continuado. La continuidad en la necesidad de apoyo
no significa en absoluto la anulación de la voluntad de la persona con discapacidad y su
sustitución por la del curador que se nombre. La función del curador, como en las restantes
medidas de apoyo, es de carácter asistencial y su extensión vendrá determinada en la
correspondiente resolución judicial. Sólo de manera excepcional, el curador asumirá
funciones representativas y, aun en estos casos, los criterios que han de regir su actuación
son los señalados en el art. 249. CC: la voluntad, deseos y preferencias de la persona con
discapacidad.

La curatela es una medida de apoyo de constitución judicial. La acordará la autoridad judicial


mediante resolución motivada. La autoridad judicial, al constituir la curatela, deberá fijar de
manera precisa los actos para los que la persona requiere asistencia del curador en el
ejercicio de su capacidad jurídica atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo y, de
carácter excepcional y en resolución motivada, los actos concretos en los que el curador
habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. Que sea una curatela
asistencial y/o de una curatela representativa dependerá del grado de discapacidad del
sujeto.

Sin perjuicio de las revisiones periódicas (cada 3 años), el control de la curatela se mantiene
durante la pervivencia de las medidas a través de 3 vías:
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• Medidas de control que la autoridad judicial


establezca • La posibilidad de exigir la autoridad
judicial al curador • La posibilidad de recabar el
Ministerio Fiscal.
En el sistema actual, corresponde a la autoridad judicial el nombramiento, previa selección,
del curador. El nombramiento de curador ha de recaer en persona, física o jurídica, que
reúna la condiciones que señala la ley tratando de asegurar el adecuado cumplimiento de las
funciones de apoyo que le estén encomendadas.

AUTOCURATELA (271-274 CC.): el nombramiento del curador corresponde efectuarlo, en


todo caso, a la autoridad judicial, lo que presupone la tarea previa de selección entre las
varias personas en las que pueden concurrir las condiciones legalmente establecidas. La
relevancia que se dispensa en el régimen vigente a la voluntad, deseos y preferencias de la
persona con discapacidad lleva a elevar a la categoría de primer criterio para la selección del
curador, a la propuesta que haya materializado el propio interesado al efecto: la que se viene
conociendo con el nombre de autocuratela.

En este sentido, se habilita expresamente a cualquier persona mayor de edad o menor


emancipada para llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas


determinadas para el ejercicio de la función de curador.
- Proponer sustitutos.
- Delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador de entre los relacionados en
escritura pública por la persona interesada.
- Establecer condiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela.

Tanto la propuesta de nombramiento de curador, como las restantes disposiciones


voluntarias, vincularán a la autoridad judicial al constituir la curatela.

A falta de propuesta previa del nombramiento de curador por parte de la persona que
precisa apoyo conforme al art. 271 CC, o cuando aun existiendo propuesta en tal sentido
concurra alguna de las circunstancias del art. 272.2 CC, corresponde a la autoridad judicial la
tarea de seleccionar al curador para proceder a su nombramiento formal. De acuerdo con el
art. 276 la autoridad judicial nombrará curador: 1. Al cónyuge, o a quien se encuentre en una
situación de hecho asimilable, siempre que convivan con la persona que precisa apoyo; 2. Al
hijo o descendiente; 3. Al progenitor o, en su defecto, ascendiente; 4. A la persona que el
cónyuge o progenitores hubieran dispuesto en documento público.

Concebida la curatela/autocuratela como deber jurídico, no cabe renuncia del curador. La


única excepción a la obligación de asumir, o de continuar, el ejercicio de las funciones de
apoyo puede venir por vía de excusa ante la concurrencia de causa legal que habilita para
rehusar el encargo.

Constituida la curatela y efectuado por tanto el nombramiento del curador, comienza para
éste el deber de desempeñar el cargo. Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento
de la curatela, el CC prevé garantías específicas con distinto grado de exigibilidad en atención
a las circunstancias que concurran y las facultades que en cada caso le correspondan al
curador.
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Remoción es el apartamiento del curador del cargo para el que fue nombrado, acordado por
la autoridad judicial con fundamento en alguna de las causas establecidas en el art. 278 CC.

El art. 291 CC contempla dos formas de extinción de la curatela: la extinción de pleno


derecho y la extinción por resolución judicial.

3. GUARDAD DE HECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La guarda de hecho (263-267) es una situación de ejercicio efectivo de funciones de apoyo a


persona con capacidad sin mediar constitución y nombramiento judicial a favor de quien la
desarrolla. Es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas
voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

Como en las restantes medidas de apoyo, la función del guardador consiste en asistir a la
persona con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica en los ámbitos en los que
sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

Existiendo guarda de hecho ha de prolongarse en el tiempo haciendo innecesaria, y se podría


decir que, hasta indebida, la adopción judicial de otra medida de apoyo distinta, salvo el
nombramiento de defensor judicial , que podrá acordarlo la autoridad judicial para aquellos
asuntos que por su naturaleza lo exijan.

La actuación del guardador de hecho tiene ciertos límites:

1. No implica la sustitución de la persona con discapacidad.

2. Cuando la actuación del guardador consista en prestar su consentimiento a los actos que la
persona con discapacidad pretenda requiere autorización previa.

La guarda de hecho no está sujeta a control judicial previo, si bien la autoridad judicial, podrá
requerir al guardador en cualquier momento para que informe de su actuación.

4. EL DEFENSOR FUDICIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El nombramiento de defensor judicial (295-298) es una medida formal de apoyo a las


personas con discapacidad de origen judicial. No es una medida de carácter estable o
continuado. El nombramiento de un defensor judicial procederá cuando la necesidad de
apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente. El defensor judicial tiene
carácter eventual y es previsto en la mayoría de los casos para sustituir al guardador de
hecho o al curador nombrado judicialmente, cuando cualquier de ellos no puedan o no
deban prestar el apoyo correspondiente a la persona con discapacidad.

Los supuestos de nombramiento de defensor judicial son:

1. Cuando quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa
determinante o se designe a otra persona.
2. Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de
prestarle apoyo.
3. Cuando la autoridad judicial lo considere necesario.

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4. Cuando se hubiere promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo a la persona con


discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la administración de los
bienes hasta que recaiga resolución judicial.
5. Cuando las persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas de apoyo de
carácter ocasional.

El nombramiento de defensor judicial se hará en expediente de jurisdicción voluntaria por el


letrado de la administración de justicia previa selección de la persona que ha de desempeñar
el cargo y una vez oída la persona con discapacidad.

5. MEDIDAS DE APOYO VOLUNTARIAS

Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o apreciación de la


concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de la capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás, puede prever o acordar, en escritura pública,
medidas de apoyo a tales efectos.

Estas medidas de apoyo pueden venir referidas a la persona o a los bienes de quien las
establece, siendo las posibilidades del otorgante muy amplias, pudiendo establecer las
medidas u órganos de control que considere oportunos.

TEMA 9: SEDE JURÍDICA DE LA PERSONA

1. EL DOMICILIO Y LA RESIDENCIA -BN-

El domicilio o sede jurídica de la persona, supone una relación entre persona y espacio, que
hace del lugar donde habitualmente reside aquélla el centro de sus actividades jurídicas.

Es, pues, un concepto distinto y más complejo que el de residencia, también utilizado por el
legislador, sobre todo en el Derecho público, y que se determina por la permanencia en un
término municipal, que es creadora de ciertos efectos en la esfera política y administrativa.

La importancia se pone en manifiesto en el hecho de que la CE reconoce la inviolabilidad del


domicilio y el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional.

Se distinguen varias clases de domicilio:

- Domicilio voluntario real o domicilio voluntario: a este propósito dice el art. 40 del
CC que, para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones, el domicilio de
las personas naturales es el lugar de su residencia habitual.

- Domicio legal: es aquél que determina la ley. Determinación o imposición que hace
la ley sin tener en cuenta la residencia habitual, sino atendiendo a diversos criterios, como la
unidad familiar, el de la necesidad de residir donde se tiene destino una función, etc.

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- Domicilio convencional o electivo: aquellos casos en los que se adopta uno para
llevar a cabo un concreto acto jurídico (domiciliación de una letra de cabio en un
establecimiento bancario)

1.1 Sede electrónica de la persona o domicilio electrónico

Supone la determinación de la sede de actuación de los particulares cuando se lleva a cabo a


través de medios electrónicos. El sistema parte de la denominada dirección electrónica del
sujeto en las relaciones cliente-servidor o del sujeto en la nube y que servirá tanto a efectos
de contratación en forma electrónica.

Igualmente, se puede hablar de una dirección electrónica a efectos de notificaciones, como


domicilio de elección y que el usuario elige de forma voluntaria para las comunicaciones con
otros usuarios y la administración pública y judicial.

1.2 La ausencia: declaración de fallecimiento (no es lo mismo la ausencia legal que la


declaración de fallecimiento – En ocasiones una declaración de ausencia puede convertirse
en una declaración de fallecimiento-)

La ausencia la tiene en cuenta el Ordenamiento cuando con ella se dan unas determinadas
circunstancias de urgencia, o de incertidumbre en cuanto al lugar donde se encuentra y/o a
la existencia de la misma persona, que aconsejan no demorar la resolución de los problemas
que esa no presencia plantea.

Hay tres posibles situaciones de acuerdo con lo establecido por el CC: la defensa del
desaparecido, la de ausencia legal, y la de declaración de fallecimiento. Cualesquiera que
sean las circunstancias, actuaciones y declaraciones jurídicas que se hayan realizado en
cualquiera de las tres fases aludidas, todas ellas terminan si se produce la reaparición de la
persona.

La defensa del desaparecido:

Se prevé la defensa del desaparecido en aquellos supuestos en que resulta imposible la


ubicación geográfica de una persona, que no puede ser localizada tras abandonar su
domicilio, y de la que no se tienen noticias, y que por razones de urgente necesidad han de
proveerse medidas para la protección de su patrimonio.

El art. 181 CC designa al cónyuge del desaparecido como defensor nato, siempre que no
estuvieren separados legalmente; si no hubiera cónyuge o estuvieran separados legalmente,
se designará al pariente más próximo en grado, siempre que sea mayor de edad y hasta el 4º
grado. Si no tuviera parientes, el secretario judicial podría designar a una persona previa
audiencia del MF.

Como medidas de defensa del desaparecido sólo se establecen para casos concretos y
urgentes, su duración se mantendrá mientras los mismos se resuelven.

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La declaración legal de ausencia

En la segunda situación de las previstas, y se producirá transcurrido un período de tiempo


desde la desaparición o desde las últimas noticias: periodo que será de un año si no dejo
apoderado, o de tres si antes de la desaparición hubiere otorgado poderes.

Promover la declaración de ausencia legal es una obligación para el cónyuge y los parientes
hasta el 4º grado del desaparecido, al igual que para el MF, que actuará de oficio o en virtud
de denuncia.

Al declararse la situación de ausencia, se nombra también un representante que se


encargará de administrar el patrimonio y cumplir las obligaciones del ausente, así como de
investigar el paradero del mismo.

El representante del declarado ausente estará obligado a conservar, defender y explotar


económicamente los bienes, debiendo inventariar los muebles y describir los inmuebles, tal y
como recoge el art. 185 CC.

Termina esta situación si llega a probarse la existencia o la muerte del ausente, o bien de
declarase su fallecimiento, según las causas que concurran.

Declaración de fallecimiento

Es la tercera de las situaciones en las que se articula la ausencia en nuestro DC. No requiere
partir de los anteriores y se produce en virtud de la confluencia de dos tipos de factores: el
tiempo que ha durado la desaparición y las circunstancias en que se produjo tal
desaparición.

Los arts. 194 y 195 determinan el momento en que procede la declaración de fallecimiento:

• Cuando han transcurrido 10 años desde la desaparición o desde que se tuvieron las últimas
noticias; es el plazo general y más amplio, al no contar con cualificación de una circunstancia
personal.
• Transcurridos 5 años, si dentro de él cumple el ausente 75 años, plazo que se reduce
respecto al general al tener en cuenta la edad avanzada del desaparecido.
• Plazo de 2 años si la desaparición se produce en campaña militar, y el desaparecido
pertenece al ejército, es voluntario o cumple funciones informativas, computados desde el
tratado de paz o la declaración oficial de fin de la guerra.
• Plazo de 1 año a partir de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la
vida, reduciéndose a 3 meses en caso de siniestro.

• Plazo de 6 meses si la desaparición se produce en el transcurso de una subversión política o


social, contados a partir del término de la subversión.
• Plazo de 1 mes si el desaparecido se encontraba a bordo de una nave o aeronave que no
llegaran a su punto de destino.
• Plazo superreducido de 8 días para los casos en que la desaparición se haya producido en un
naufragio o un siniestro de aviación verificados.

La declaración de fallecimiento fijará la fecha a partir de la cual se considera fallecido el


ausente, dato importante puesto que se presume que el ausente ha vivido hasta el momento
en que deba reputarse fallecido.
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En cuanto a los afectos que produce la declaración de fallecimiento son, en principio los que
produciría la muerte natural de esa misma persona, aunque matizados en algunos aspectos .
Hay algunos efectos que se recogen específicamente en la normativa de la declaración de
fallecimiento (art. 195):

➢ Cesa la situación de ausencia legal.


➢ Se abre la sucesión de los bienes del declarado fallecido. Los herederos no podrán disponer a
título gratuito hasta 5 años después de la declaración de fallecimiento. ➢ Disolución del
matrimonio.

Se extingue la situación de declaración de fallecimiento por reaparecer el así declarado, o


probarse su existencia, o por la prueba de su muerte. El que reaparezca recobrará sus bienes
en el estado que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que hubieran vendido, o a
los bienes que con este precio se hayan adquirido, pero no podría reclamar de sus sucesores
rentas, frutos ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión.

LOS DECLARADOS MUERTOS O EN LA DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO NO HAY


REPRESENTANTES.

2. LA VECINDAD CIVIL

En el estado español coexisten diferentes regímenes, el Derecho civil común y los Derechos
Civiles especiales o forales, lo cual exige delimitar el ámbito de aplicación de cada uno de
ellos, es decir, qué españoles están sometidos al derecho común o un Derecho foral especial.
El CC afirma que la sujeción al Derecho Civil común o al especial o foral se determina por la
vecindad. Por tanto, la vecindad civil es un estado civil de la persona, en cuanto puede influir
en el ejercicio de su capacidad jurídica, que determina el sometimiento de la misma a uno de
los ordenamientos civiles existentes en España. La vecindad civil se puede adquirir:

a) Por ius sanguinis: tienen vecindad civil en territorio de Derecho común, o en uno de los de
Derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. La privación o
suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no
afectará a la vecindad civil de los hijos.
b) Por ius soli: el ius soli se establece como criterio subsidiario de atribución de la vecindad civil
en los casos en los que al nacer el hijo los padres tuvieran distinta vecindad civil, y no pudiera
determinarse el progenitor respecto del cual se ha determinado antes la filiación. En estos
casos, tendrá la del lugar de nacimiento.

c) Por opción: Dos son los supuestos para los que el CC prevé la adquisición de la vecindad civil
por opción. En uno de ellos (derecho de opción del hijo) la facultad de optar se concede al
hijo; en el otro (derecho de opción del padre) al cónyuge.
d) Por residencia: La vecindad civil se adquiere:
a. Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su
voluntad.
b. Por residencia continuada 10 años, sin declaración en contrario durante este plazo. La
adquisición de la vecindad civil se produce de manera automática una vez transcurrido este
periodo.
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e) Vecindad civil del extranjero que adquiere la nacionalidad española: con carácter general, el
CC impone al extranjero que adquiera la nacionalidad española el deber de optar, al inscribir
la adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes: 1. La
correspondiente al lugar de residencia; 2. La del lugar de nacimiento; 3. La última vecindad
de cualquiera de sus progenitores o adoptantes; 4. La del cónyuge.

La pérdida de la vecindad civil no está regulada en el CC, por tanto, dicha pérdida se
producirá o bien porque se pierda la nacionalidad española o bien pq se adquiera otra
vecindad civil.

La recuperación de la VC puede tener lugar por la recuperación de la nacionalidad española o


por la adquisición por residencia de la vecindad civil que tuvo inicialmente.

3. LA NACIONALIDAD (Lo pone la profesora en prado). -BN-

LA NACIONALIDAD (PARA ESTE APARTADO DE LA LECCIÓN 9, ES SUFICIENTE CON ESTE


ESQUEMA/RESUMEN QUE OS HE HECHO PARA COMPRENDER LO QUE CREO QUE DEBÉIS
SABER DE LA NACIONALIDAD, Marco normativo:

‐ Arts. 17 a 26 CC español.

‐ Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de


concesión de la nacionalidad española por residencia.

‐ Convenios bilaterales de doble nacionalidad suscritos por España con Argentina


(1969/2001), Bolivia (1961/2000), Chile (1958), Colombia (1979/1998), Costa Rica
(1964/1997), Ecuador (1964/1995), República Dominicana (1968/2002), Guatemala
(1961/1995), Honduras (1966/1993/1999), Nicaragua (1961/1997), Paraguay (1959/1999) y
Perú (1959/2000).

1. Vías de acceso a la nacionalidad española.

A) Atribución de la nacionalidad española ‐desde el momento mismo del nacimiento ‐


(nacionalidad española de origen) (art. 17 CC)

a) Por ius sanguinis Son españoles de origen los nacidos de padre o madre
españoles.

b) Por ius soli Son también españoles de origen:

‐ Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos


hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático
o consular acreditado en España.

‐ Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de


nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

‐ Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos


efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer
lugar conocido de estancia sea territorio español.

B) Adquisición de la nacionalidad española

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a) Por adopción de menor extranjero por parte de ciudadano español (art. 19.1
CC) El extranjero menor de 18 años que sea adoptado por un español adquirirá
automáticamente, desde el momento de la adopción, la nacionalidad española de origen.

b) Por opción (supuesto en el que la adquisición de la nacionalidad constituye


un
derecho) (arts. 17.2, 19.2 y 20 CC).

También tienen derecho a optar por la nacionalidad española:

‐ Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español (la opción
podrá efectuarla, en caso de un menor de edad, el representante legal del optante, de ser
este menor de 14 años, o el propio optante, asistido de su representante legal, de tener más
de 14 años. Y, de ser mayor de edad o estar emancipado, la habrá de efectuar el propio
interesado en el plazo de 2 años desde la mayoría de edad o de la emancipación).

‐ Las personas cuya condición de hijo de progenitor español o cuyo nacimiento en España en
las condiciones previstas en el art. 17 del CC no se determine hasta después de los 18 años.
El interesado, en tal caso, tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de
origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella determinación.

‐ Los adoptados mayores de 18 años, que podrán optar por la nacionalidad española de
origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción.

‐ Las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España
(en este caso sin sujeción a ningún tipo de límite temporal).

c) Por residencia (arts. 21.2 y 22 CC)

La nacionalidad española podrá ser concedida por el Ministro de Justicia, a solicitud


del propio interesado (de ser mayor edad, emancipado o mayor de 14 años ‐en este caso
asistido de su representante legal‐) o de su representante legal, de ser aquél menor de 14
años o incapacitado, a las personas que acrediten:

‐ 10 años de residencia en España.

‐ 5 años en el caso de quienes hayan obtenido la condición de refugiado.

‐ 2 años en el caso de los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra,


Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

‐ 1 años en el caso de:

i) Quien haya nacido en territorio español.

ii) Quien no haya ejercitado oportunamente (esto es, en plazo) la facultad de


optar.

iii) Quien haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un


ciudadano o institución españoles durante 2 años consecutivos, incluso si continuare en esta
situación en el momento de la solicitud.

iv) Quien, al tiempo de la solicitud, llevare 1 año casado con español o española
y no estuviere separado legalmente o de hecho.
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v) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no


existiera
separación legal o de hecho.

vi) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que


originariamente hubieran sido españoles.

La residencia, en todos los casos, deberá ser legal, continuada e inmediatamente


anterior a la petición.

La adquisición en este caso de la nacionalidad española no es un derecho, ya que se


reconoce al Ministro de Justicia la potestad de denegarla por motivos razonados de
orden público o interés nacional. Además, se exige que el interesado, en el
expediente, justifique buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la
sociedad española.

PROCEDIMIENTO: Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación


de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.

d) Por carta de naturaleza (art. 21.1 CC)

La nacionalidad española, en este caso, es otorgada discrecionalmente mediante


Real Decreto, por concurrir en el interesado circunstancias excepcionales (p.e., la
concedida a grandes deportistas, escritores, artistas…).

e) Por posesión de estado (art. 18 CC) La posesión y utilización continuada de la


nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título
inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad.

IMPORTANTE: Para la adquisición de la nacionalidad española por opción, residencia


o carta de naturaleza (en estos dos últimos casos, en el plazo de 180 tras la
notificación de su concesión), el interesado, de ser mayor de 14 años y tenga
capacidad para prestar una declaración, comparezca ante funcionario competente
para:

a) Prestar juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la


Constitución y a las leyes.

b) Declarar que renuncia a su anterior nacionalidad, si bien quedan a salvo de


este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial
o Portugal, así como los sefardíes originarios de España (a los nacionales de estos países se
les reconoce la posibilidad de seguir manteniendo, junto a la nacionalidad española
adquirida, la nacionalidad de su país de origen, aunque hay que tener presente que la doble
nacionalidad con algunos de tales países puede también venir determinada por la aplicación
de lo establecido en los convenios de doble nacionalidad suscritos por España con tales
Estados).

c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español (arts. 21.4 y 23 CC).

2. Pérdida de la nacionalidad española

A) Por españoles de origen (art. 24 CC) Se contemplan tres supuestos de pérdida:

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a) españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero,


adquieran
voluntariamente la nacionalidad de otro país;

b) españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero,


utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida (sea iure soli –por
haber nacido en el extranjero‐ o iure sanguinis –por ser uno de sus dos progenitores nacional
de un país extranjero cuya legislación prevea la atribución de su nacionalidad por la sangre ‐)
antes de la emancipación;

c) españoles que hayan nacido y residan en el extranjero y que ostenten la


nacionalidad
española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero.

En estos tres supuestos la pérdida se producirá una vez transcurridos 3 años a contar desde
la adquisición de la nacionalidad extranjera (supuesto a) o desde su mayoría de edad o
emancipación (supuestos b y c). Los interesados, no obstante, podrán evitar la pérdida si
dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al
encargado del Registro Civil consular.

EXCEPCIÓN: La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas,


Guinea Ecuatorial o Portugal no producirá la pérdida de la nacionalidad española de origen.

B) Por españoles que no son de origen (art. 25 CC)

Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:

a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la


nacionalidad a la
que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo


político en
un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

Perderán también la nacionalidad española, en este caso por nulidad de la adquisición,


quienes incurran en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad
española. Y ello en virtud de la sentencia firme en que se declare tal circunstancia.

3. Recuperación de la nacionalidad española (art. 26 CC)

Quien, siendo español de origen, haya perdido la nacionalidad española, podrá recuperarla
cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los
hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia
cuando concurran circunstancias excepcionales.

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad


española.

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

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No podrán, sin embargo, recuperar la nacionalidad española (o en su caso adquirirla), sin


previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno, quienes la hubieran
perdido en los supuestos del art. 25

TEMA 10. REGISTRO CIVIL PÁG 188

1. CONCEPTO Y ORGANIZACIÓN. EL CÓDIGO PERSONAL DE CIUDADANÍA

El RC es concebido como un servicio público gratuito cuyo fin principal es servir como medio
de prueba oficial para dar constancia de la existencia de las personas y de sus principales
condiciones personales y familiares.

Es un importante instrumento de publicidad que otorga una importante seguridad jurídica a


la persona física, ya que su eficacia queda constatada desde el momento que proporciona a
terceros la información que soliciten basada en un interés cierto y determinado.

El 30 de abril de 2021 entro en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio (LRC/2011) que tras tres
años de vatio legis debía de haber empezado a aplicarse en 2014. Pero la imposibilidad
material y técnica de organizar el EC conforme al mandato legal establecido y contenido en
dicha ley ha provocado sucesivas prórrogas anuales durante 7 años hasta que finalmente
adquirió vigencia en su totalidad el 30 de abril de 2021. Durante este periodo, se produjo la
entrada en vigor de artículos concretos de dicha ley.

Mientras tanto, salvo esas modificaciones y entradas en vigor parciales y particulares de la


LRC/2011 seguía vigente la LRC de 1957 y su reglamento de 1958.

La ley está en vigor en su totalidad, pero se siguen utilizando algunos procedimientos de la


ley de RC 1957 y su reglamento.

Al ser un registro electrónico exige una estructura bien distinta a la hasta ahora vigente,
configurada por la Oficina central, Oficinas generales y Oficinas consulares.

Oficina central → La componen Encargados del RC designados por el Ministerio de Justicia, y


tendrá entre sus funciones.

La oficina general → existirá una Oficina General en todas las poblaciones que sean sede de
la capital de un partido judicial. En cada CA habrá al menos una, pudiéndose crear otras por
cada 500.000 habitantes y también una en cada isla canaria y balear. habiendo una por cada
CA que practicará las inscripciones la dirección general de la seguridad jurídica y fe pública.
Al frente de cada una de estas oficinas habrá un encargado del RC designado por el
Ministerio de Justicia.

Oficinas consulares → estas oficinas estarán a cargo de los Cónsules en España, o en su caso,
de los funcionarios diplomáticos encargados de las Secciones consulares de la Misión
Diplomática.

Características del RC: es único y público para todo el territorio español dependiendo del
ministerio de justicia y , en concreto, de la dirección general de la seguridad jurídica y fe
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pública. Se configura como un registro informatizado de acceso electrónico en donde se nos


atribuye a cada persona física un registro individual llamado “código personal de
ciudadanía”. Es un órgano administrativo dependiente del MJ y gestionado por funcionarios
públicos cuyas decisiones estarán sometidas al control judicial. Además, tiene carácter
territorial.

2. ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN Y CLASES DE ASIENTOS -NO-

Todos los actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la
persona son susceptibles de inscripción tal y como señala el artículo 4 LRC/2011. 1º El
nacimiento; 2º Filiación. 3º El nombre, los apellidos y sus cambios. 4º El sexo y el cambio de
sexo. 5º La nacionalidad y la vecindad civil. 6º la emancipación y el beneficio de la mayoría
de edad. 7º El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio. 8º El régimen económico…….

Cada persona física tendrá un registro individual en que constarán los hechos relativos a la
identidad, estado civil y demás circunstancias previstas por la LRC y que se abrirá con la
inscripción del nacimiento:

Existen inscripciones, anotaciones y cancelaciones

Inscripción: Es la clase de asiento a través de la cual acceden al RC los hechos y actos


relativos al estado civil de las personas y aquellos otros determinados por la ley.

Las anotaciones: Según el art. 40 LRC son otra modalidad de asiento sin valor probatorio,
solo informativo y se extenderán a petición del MF o de cualquier interesado. Los hechos y
actos objeto de anotación registral son los contenidos en dicho precepto.

Las cancelaciones: esta modalidad de asiento priva de eficacia total o parcial al asiento
registral de cualquier clase, ya sea por nulidad del propio asiento, por la ineficacia o
inexistencia del hecho o del acto por cualquier otra causa Se practicará de oficio o a instancia
del interesado.

PERSONAS OBLIGADAS A PROMOVER LA INSCRIPCIÓN La

obligación de promover la inscripción sin demora, la tienen:

- Los designados por la Ley en cada caso.


- Aquellos a los que se refiere el hecho inscribible, sus herederos o representantes legales.
- El ministerio Fiscal.
- Las autoridades y funcionarios, a quiénes conste por razón de su cargo los hechos inscritos,
comunicándolo al MF.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL

1. Principio de legalidad: supone el sometimiento de la actividad de los órganos del RC al a LRC


y demás normas del ordenamiento jurídico.
2. P. de oficialidad: los encargados del RC deberán practicar la inscripción oportuna cuando
tengan en su poder los títulos necesarios, estando obligadas las personas físicas, jurídicas y
los organismos e instituciones públicas a promover las inscripciones facilitando los datos e
información necesaria para la practicas de todas ellas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
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3. P. de publicidad: las administraciones y funcionarios públicos podrán acceder a los datos


contenidos en el RC y los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su
registro individual.
4. P. de exactitud: los encargados del RC están obligados a velar por la concordancia entre los
datos inscritos y la realidad extra registral.
5. P. de prueba : la inscripción en el RC constituye prueba plena de los hechos inscritos.
6. P. de integridad: el RC se presume íntegro respecto de los hechos y actos inscritos serán
oponibles a terceros desde que accedan.
7. P. de gratuidad: se trata de un servicio público gratuito, por lo que todas las prestaciones sin
excepción son gratuitas.

3. PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS

Cada persona física tendrá un registro individual en que constan los hechos relativos a la
identidad, estado civil y demás circunstancias previstas por la LRC y que se abrirá con la
inscripción del nacimiento.

Este registro individual es el que sustituye al tradicional libro de familia, por lo que cada
recién nacido contará con dicho registro desde su nacimiento y donde se anotarán
continuada, sucesiva y cronológicamente los hechos y actos relativos a su identidad, estado
civil demás circunstancias que tengan acceso al RC.

Se ha creado un registro informático e individual por cada persona, a la que desde la primera
inscripción se le asignará un código personal.

Los hechos que forman parte de dicho registro personal no se limitan al nacimiento o al
matrimonio ya que se anotarán también de los hechos relativos a la adquisición de la
nacionalidad española, los casos en los que un menor deje de estar sometido a la patria
potestad, etc.

4. FUERZA PROBATORIA DE LOS ASIENTOS Y PUBLICIDAD DE LOS MIMOS

Los instrumentos de publicidad registral:

• El acceso de la administración a los datos que consten en el registro civil: es el primer medio
de publicidad registral y consiste en el acceso de las administraciones y funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad, a los datos que consten en RC.
• Certificaciones: Solo se podrán exigir a los ciudadanos la presentación de certificados del RC
cuando los datos objeto del certificado no obren en poder de aquéllas, o cuando los datos
objeto del certificad no obren por medios electrónicos. Todas las certificaciones se presumen
exactas y son prueba plena de los hechos y actos inscritos en el R. Clases de certificaciones:
o C. literales: contienen la totalidad del asiento o asientos que se contengan en la solicitud.
o C. en extracto: son las que se expiden y contienen solo los datos que se determinen
reglamentariamente. o C. negativas: se expiden cuando no conste ningún asiento.

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5. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO.

En el registro o se cancela o se rectifica. Hay un procedimiento de rectificación recogidos en


los arts. 90 y 91. Pero también hay un procedimiento judicial para asuntos mayores recogido
en la LEC.

[[Actividad: comentar el tema que trata la sentencia (max. una cara por dos hojas)

Sala 1º TS de 2022: 558/2022 del 11 de julio→ ponente Mari angeles.

No copiar sentencia; al comienzo enumerar temas a tratar. ]]

TEMA 11 RELACIOENS JURÍDICO-FAMILIARES

1. LA FAMILIA COMO OBJETO DE RELACIONES JURÍDICAS

La familia es considerada, con carácter general, como el grupo de personas ligadas por
vínculos afectivos y de parentesco, ya sea por consanguinidad: padres, madres, hijos,
abuelos, tíos y primos, o afinidad: cónyuge, suegros, cuñados, etc. A este aspecto sociológico
se le une otro legal o jurídico al no disponer de una definición legal en un concreto marco
normativo, destinado a proteger y garantizar los derechos y deberes que se generan a través
del vínculo de sus miembros.

De este modo, el derecho de familia se puede considerar como el conjunto de normas


jurídicas que regulan y abarcan todos los asuntos que afectan a los miembros de una familia,
entendida en un sentido amplio y como institución con un importante social. El derecho de
familia se enmarca dentro del ámbito del DC y regula los principales aspectos de este
importante sector del derecho.

El derecho de familia ha sufrido importantes cambios y evolucionado en aras de respeto de


la carta magna y a las diferentes demandas sociales. Sucesivas reformas del CC han
modificado el contenido del Derecho de Familia para adaptarlo a cada situación
contemporánea.

El CC sufrió en 1958 una gran reforma permitiendo la adopción, se habla de la capacidad


jurídica de la mujer y de los derechos sucesorios del cónyuge viudo. En 1975 se elimina el
consentimiento del padre o marido para realizar actos jurídicos. En 1978 impulsó reformas al
establecer la igualdad ante la ley sin diferencias por razón de sexo o filiación. En 1981 se
incorporaron al CC los principios constitucionales, siendo esta la más importante de todas.

Familia nuclear

Familia extensa

Familia matrimonial y no matrimonial.

Familia monoparental.

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Es un grupo de personas que conviven juntas bajo el mismo techo. Un grupo social que tiene
intereses comunes.

2. EL DERECHO DE FAMILIA: CONCEPTO, CARACTERES Y NATURALEZA

3. FAMILIA Y PARENTESCO: CONCEPTO, CLASES Y CÓMPUTO

El derecho se refiere al parentesco como los lazos familiares que unen a determinadas
personas entre sí para dotarlo de determinados efectos jurídicos o legales entre los parientes
señalados por la ley. De este modo es considerado como la relación que une a dos o más
personas entre sí, bien por tener un pariente común de sangre o consanguíneo, o por haber
contraído matrimonio con otra persona, dando lugar en este caso al parentesco por afinidad
entre los parientes consanguíneos.

Modalidades de parentesco: las relaciones y uniones entre personas unidas por nexos de
distinta índole dan lugar al denominado vínculo de parentesco natural o biológico (idéntico
al de adopción), al parentesco por afinidad y al parentesco civil o legal.

Parentesco natural o biológico o por consanguinidad: donde los parientes descienden los
unos de los otros por naturaleza y comparten un tronco en común.

Parentesco legal o por afinidad: el que reside en la unión matrimonial de dos personas
generando parentesco por afinidad, vulgarmente conocida como la familia política (suegros,
suegras, cuñados, nueras, yernos, etc). Se necesita matrimonio para que haya parentesco
por afinidad.

El cómputo del parentesco esta el CC en sede de sucesiones (915-923).

Para el cómputo del parentesco se utilizan varios conceptos: generaciones, grados y líneas, y
estas últimas pueden ser recta o colateral.

Cada generación es un grado art. 915 CC (ej. el padre o madre respecto a sus hijos los separa
un grado porque solo hay una generación entre ellos).

Art. 916 CC “La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral. Se llama
directa la constituida por la serie de grados entre personas que descienden una de otra.

Y colateral la constituida por la serie de grados entre personas que no descienden unas de
otras, pero que proceden de un tronco común.”

Art. 917: Se distingue la línea recta en descendente y ascendente. La primera une al cabeza
de familia con los que descienden de él. La segunda liga a una persona con aquellos de
quienes desciende.”

ART. 918: “En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas,
descontando la del progenitor.

En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del
abuelo y tres del bisabuelo.

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En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien
se hace la computación. Por esto, el hermano dista dos grados del hermano, tres del tío,
hermano de su padre o madre, cuatro del primo hermano y así en adelante.”

Art. 919: “El cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas las materias.”

El parentesco, a parte de la herencia, supone el impedimento de contraer matrimonio entre


determinados parientes. Determinados parientes están obligados a declarar la declaración
de ausencia.

SI SON PARIENTES POR AFINIDAD NO SE ESTABLECEN ENTRE ELLOS LÍNEAS NI GRADOS.

4. LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES.

La obligación de alimentos es primeramente una obligación moral porque todos tenemos el


deber de proporcionar lo necesario para vivir dignamente a los familiares que lo necesiten e
incluso a cualquiera de nuestro entorno.

Se trata de un derecho que la ley otorga a determinados parientes que carezcan de recursos
económicos, de poder reclamarles a determinados familiares lo que puedan necesitar para
una subsistencia digna. Son varias las partidas que comprenden el término de alimentos y
que el art. 142 se encarga de precisar: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, la
educación durante la minoría de edad y aún después cuando no haya terminado su
formación por causa que no le sea imputable.

El CC tmb habla de los gastos de embarazo y parto formando parte del concepto de
alimentos. También forma parte de la partida de alimentos los gastos funerarios.

CATACTERÍSTICAS:

Estamos ante un derecho/obligación personalísimo y legal que se origina porque la


Autoridad Judicial valora quiénes familiares deben dar alimentos y quién o quiénes deben
recibirlos.

Son también irrenunciables e intransmisibles no permitiéndose la intervención de terceros


para recibir en otro concepto la pensión alimentaria que otro ha recibido para subsistir.

La imprescriptibilidad desde el momento que nace ante la necesidad del alimentista el


transcurso del tiempo no puede hacer decaer su derecho, por lo que no prescribe nunca.

Inembargabilidad, no siendo embargable lo necesario para subsistir porque sería privarlo de


la propia vida. Otra característica es la gratuidad, el derecho se recibe a cambio de nada y se
da sin contraprestación alguna, no compensable, por lo que el alimentista deba al obligado a
darles los alimentos. Cuando son varios los obligados a dar alimentos la obligación es
mancomunada, debiendo cada uno la parte proporcional que se haya designado.

Es proporcional a las necesidades del alimentista y a los recursos de los alimentante.


[pudiendo ser de algunas partidas solo. Puede que un alimentante solo pueda pagar dos
partidas por su situación económica, siendo las demás partidas aportadas por otro pariente.]

ELEMENTOS PERSONASLES

El derecho/ obligación de alimentos se configura alrededor de dos partes:


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Alimentante: es el que tiene la obligación de dar alimentos. Este debe de estar unido por una
relación de parentesco, ya que no todos los parientes están obligados a darlos o a recibirlos
con carácter recíproco.

Alimentista: es el que tiene el derecho a recibir alimentos. Los parientes con derecho a
alimentos son los mismos que los obligados: los cónyuges en primer lugar, los descendientes
de grado más próximo, los ascendientes de grado más próximo, los hermanos, pero estando
obligados en último lugar los que sean uterinos o consanguíneos. También puede dase una
pluralidad de alimentista frente a un solo alimentante (cuando no sean imputable al
alimentista en el caso de los hermanos ).

CONTENIDO DEL DERECHO/OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS

Los alimentos del CC están del art. 142 al 153.

Son varias las partidas que comprenden el término de alimentos y que el art. 142 se encarga
de precisar: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, la educación durante la minoría
de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea
imputable.

El CC tmb habla de los gastos de embarazo y parto formando parte del concepto de
alimentos. También forma parte de la partida de alimentos los gastos funerarios.

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

El primer párrafo del art. 149 del CC establece un derecho de opción para el cumplimiento
de la obligación de alimentos por el alimentante: pagar la pensión o bien mantener en su
propio casal al alimentista; en consecuencia las dos formas de satisfacer la obligación es
conforme a una prestación dineraria o en especie.

Art. 144: “La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a
prestarlos se hará por el orden siguiente:

1.° Al cónyuge.

2.° A los descendientes de grado más próximo

3.° A los ascendientes, también de grado más próximo.

4.° A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o
consanguíneos.

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean
llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.”

Hay obligación de alimentos: entre los cónyuges, padres e hijos y entre hermanos (obligación
restringida; si la causa no se imputable (enfermedad, accidente)).

Art. 145 “Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se
repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.

Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez
obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a
reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
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Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona
obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se
guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas
concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será
preferido a aquél.”

En un momento de la vida se puede tener derecho de alimentos y en otras circunstancias


puede ser que se tenga una obligación de alimentos.

Con respecto a un ascendiente puede haber varias obligaciones (hijos; cónyuge). Pudiendo
ser mancomunado (por separado) y solidaria (obligados se coordinan para pagar).

Para que exista obligaciones de alimentos tiene que existir:

1. parentesco entre alimentista y alimentario

2. Una situación de necesidad.

3. Que el alimentante tenga medios económicos suficientes para pagar los alimentos.

Art. 148 cc: “ La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para
subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la
fecha en que se interponga la demanda.”

La sentencia debe decir cómo se cumple la obligación de alimentos y se paga conforme a las
necesidades pudiendo ser efectivo o en especie.

CAUSAS DE EXTINCIÓN

Las causas que dan lugar a la extinción de la obligación de alimentos quedan recogidas en los
arts. 150 y 152 y se pueden clasificar en tres grupos: fallecimiento del alimentante o del
alimentista, la desaparición de los requisitos necesarios para la existencia de la obligación o
del derecho legal, y por último una conducta sancionable al alimentista que le prive de tal
derecho.

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