Monografia Derecho de Sucesiones Nelson
Monografia Derecho de Sucesiones Nelson
DERECHO DE SUCESIONES
Monografía
INTEGRANTES:
CATEDRATICO:
La monografía empieza abordando los conceptos generales como los elementos de la
sucesión, las formas de suceder, los conceptos de herederos y legatarios y la exclusión por
CURSO:
indignidad. Luego DERECHO
se estudia CIVIL
la sucesión VII – DERECHO
testamentaria DE SUCESIONES
con las formalidades propias del
testamento y sus distintas clases, la legítima, la institución de herederos y el legado.
Asimismo, la sucesiónAÑO: SEXTO
intestada, los AÑO
órdenes para suceder y la proporción de cada heredero.
Finalmente, se abordan los aspectos relativos a la masa hereditaria como la colación, la
indivisión, la partición y las cargas y deudas que debe cubrir la herencia.
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DERECHO
DE
SUCESIONES
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DERECHO DE SUCESIONES
I.- ETIMOLOGÍA:
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de una persona a su fallecimiento se transmiten a sus causahabientes o se
adjudiquen a la comunidad o Estado, en calidad de ―bienes vacantes
1. LA CONSTITUCIÓN DE 1993:
El inciso 16 del Art. 2º de la Constitución consagra el derecho a la propiedad y
a la herencia. Este se encuentra dentro de los derechos y deberes
fundamentales de la persona, por lo tanto el denominado derecho a la herencia
es consustancial a todo sujeto, de modo que no puede ser recortado en sus
elementos sustantivos.
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• Los Arts. 790º al 794º de aplicación en la Apertura de Testamentos Cerrados.
1. DERECHO NOTARIAL:
Con la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos Nº 26662 de
fecha 22/09/1996; sin extraer los procesos no contenciosos del CPC, pero si
cambiando al Juez de la Instancia por el de Paz, se establece un trámite
paralelo ante el Notario tales como: Comprobación de Testamento, Inventario y
Sucesión Intestada.
2. DERECHO REGISTRAL:
Son de aplicación normas prescritas en los Arts. 823º -825º del CPC referidas a
la inscripción de Testamentos.
Y el Art. 833º inciso 2 donde se establece que la solicitud de Sucesión
Intestada de anotarse en el Registro de Sucesión Intestada y el Registro de
Mandatos y Poderes. Para lo cual el Juez cursara los partes a los registros
correspondientes conforme a Ley.
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✐ En Egipto, se permitía al padre conceder derechos sucesorio a sus hijas
mediante acta especial, que constituye uno de los más remotos antecedentes
del Testamento.
✐ Los Hebreos, ellos tenía la sucesión plena de las hijas, a las que antes
estaba prohibido heredar.
1. GRECIA:
Aquí intervinieron muchos factores como: El pensamiento jusnaturalista de sus
grandes filósofos, el razonamiento de sus sofista, la evolución de sus Estados y
ciudades y el retroceso de sus reformas sociales, así como la influencia de los
pueblos orientales, debido a cuya última circunstancia el Derecho Sucesorio
Griego aparece históricamente como una época de transición entre Oriente y
Roma.
Entre los principales aportes encontramos:
1. DERECHO ROMANO:
Primitivamente confería herencia a los cónyuges in-manu, consideraba a la
mujer como una hija (loco filiae), teniendo derecho a heredar después de los
demás descendientes, evitando que la fortuna pasara a otra gens y
reconociéndole este derecho, por el hecho de haber quedado desvinculada de
su familia agnaticia.
Justiniano protegió a la viuda pobre y sin dote, permitiéndole que concurra con
los parientes del marido rico, con una porción viril, si aquellos eran más de 3
hijos y con una cuarta parte, denominada Cuarta Uxoria, si eran más de 3
descendientes, pero solo en usufructo. El emperador León en la Constitución
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22, extendió este beneficio al marido, siempre y cuando este o contrajera
nuevas nupcias.
De modo general, el Derechos Sucesorio en Roma, paso por 3 Etapas:
✐ Primitivamente.- Rigió la Ley de las XII Tablas, que a su vez estaba regulado
el derecho sucesorio, por el Jus Civile, basado en la propiedad quiritaria del
Patria Potestas, quien tenía plena libertad de testar.
1. DERECHO GERMANICO:
Es el derecho propio de los pueblos del norte de Europa, cuyos territorios
fueron ocupados por los arios y actualmente por los alemanes, que al
extenderse hacia el Sur de Europa provocaron el derrumbamiento del Imperio
Romano, los mismos que sin destruir el derecho de los vencidos, permitieron
su vigencia y hasta hicieron una recopilación de este como fue la LEX
ROMANA VISIGOTORUM para los visigodos, la LEX ROMANA
BURGUNDIONUM Y EL EDICTUM THEODORICE o Ley Romana de los
ostrofos; pero no obstante esto existió un autentico Derecho Germánico en
que consagró la propiedad privada y con ella su propia régimen sucesorio.
De modo general el Derecho Sucesoral Germánico, se caracterizó por lo
siguiente:
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orden los abuelos y los descendientes de estos y así sucesivamente, es decir
los grupos sucesorios estaban constituidos de tal forma que los parientes más
próximo excluían a los más remotos y la primera parentela excluía a los
remotos, y la primera parentela excluía a la segunda y esta a la tercera y dentro
de esta parentela el pariente más cercano al causante al más lejano. En la
primera parentela se aceptaba la representación sucesoria.
✐ Originariamente la sucesión del cónyuge no existió, pero después se legislo
como un patrimonio separado asignado a la mujer, como una derivación del
régimen patrimonial en el matrimonio o por contrato sucesorio entre los
cónyuges.
✐ La responsabilidad del heredero por las deudas del causante, hasta donde
alcance lo dejado por este.
El Derecho Germánico al igual que el Romano, constituyen uno de los pilares
básicos de la cultura jurico-occidental, y ha sido seguido por casi todos los
códigos civiles modernos.
1. DERECHO ESPAÑOL:
Sin duda que tanto las antiguas leyes españolas, así como las recopilaciones
españolas, tiene gran importancia para el conocimiento de nuestro Derecho
Sucesorio, teniendo en cuenta que dichas leyes empezaron a aplicar en
nuestra patria, desde la topocha de la conquista, hasta la promulgación del
Código Civil de 1,852 que ha servido de base para la elaboración del CC 1936
y el vigente.
2. DERECHO PERUANO:
✐ PRE- INCAICA
Es difícil realmente saber cómo estuvo normado el Derecho Sucesorio en el
época pre-inca, debido a la falta de fuentes, sin embargo por los datos
aportados por los cronistas de indias ha sido posible obtener algunos datos
relacionados con el Derecho Sucesorio de aquella época, que no obstante
haber pasado posteriormente a la época del imperio, conservó aun bajo la
dominación inca algunos curacazgos.
Los Chichas, practicaron la sucesión testamentaria, según el cual el causante
elegía entre sus hijos al que debía sucederle, el que a su criterio fuera el más
apto y en esto se diferencia de la primogenitura en Oriente en que la herencia
le correspondía al mayor. A falta de hijos el testador podía dejar su patrimonio
a alguno de sus hermanos o hermanas, o en su defecto a otra persona. El
cónyuge no heredaba quedando sometida a la tutela del heredero o volvía a su
Ayllu de origen. Esto se hacía con el fin de evitar la confusión de patrimonio de
los diferentes ayllus.
✐ INCAICA
Se ha tenido que recurrir en su estudio a la obra de los cronistas, historiadores,
a la Etnología jurídica y el examen de la legua quechua, tal como fue
encontraba por los españoles.
La Sucesión de la Gente del pueblo:
Como no existió la propiedad privada, ello limito el derecho hereditario, solo se
permitió el usufructo, el hombre del pueblo tenía muy poco, su patrimonio
estaba reducido a su vivienda, a sus cosechas y a su ganado, que eran materia
de transmisión, mientras que sus armas y adornos eran enterrados con el
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cadáver. Se empleó el Testamento Verbal, y a falta de testamento los bienes
pasaban a sus hijos y en su defecto a sus hermanos.
La Sucesión de los Incas:
Presenta una peculiaridad, de que a su muerte transmitían a su heredero el
poder y el mando, pero no el patrimonio, recayendo dicho mando o poder a
favor de sus hijos legítimos tenidos en la Colla. Las tierras que habían
pertenecido al Inca se dedicaban a su culto personal, considerándose que
seguían siendo suyas, mientras sus armas, prendas personales y objetos
valiosos eran enterrados con el cadáver.
✐ CÓDIGO NAPOLEONICO
El Código Civil francés de 1804, constituye una de las fuentes del régimen
sucesorio contenido en los Código Civiles peruano de 1852, 1936 e inclusive el
vigente.
• Dentro de su tratamiento trae, lo relacionado a la apertura de la sucesión y a
la trasmisión sucesoria, las cualidades requeridas para suceder, la indignidad y
los orígenes sucesorios que al comienzo llegaban a 12 y actualmente solo
hasta sexto grado de parentesco, la representación del hermano pre-muerto, se
ocupa de la sucesión del estado que hereda a falta de los herederos llamados
a suceder por ley o testamento- Trata también lo relacionado a los
Testamentos públicos, ológrafos, cerrados y especiales. Y menciona que como
único requisito para la validez y otorgamiento del testamento ológrafo es estar
escrito por entero, fechado y firmado de puño y letra del testador, figura
adoptada con los mismos requisitos en los códigos civiles de casi todo el
mundo.
✐ CÓDIGO 1852
Después del Código civil Boliviano que data de 1830 fue el segundo en
Latinoamérica, posteriormente le siguieron el de Chile de 1855, de Uruguay de
1868 y de Argentina de 1871.
De modo general trata la sucesión testamentaria y legal; diferencia entre
heredero y legatario; establece la transmisión de la herencia en favor de toda
clase de herederos, la aceptación y renuncia de la herencia, admitió tres
clases de testamentos: por escritura pública, por Escritura Cerrada y
Verbalmente en presencia de 3 o más testigos el primero y de 5 los segundos;
no se permitió el testamento ológrafo; pero si se permitió el testamento de los
militares, navegantes y en extranjero ante funcionarios consulares peruanos.
El cónyuge era solo heredero legal y tenía derecho a heredar entre el 4to y 5to
grado ósea después de los primos hermanos del causante.
Los cónyuges tenían un derecho sucesorio especial que era la Cuarta
Conyugal, pero solo tenía derecho a este cuando su condición era de
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indigencia, no podía valerse por sí mismo y siempre y cuando dicho monto no
superara la cuarta que por herencia podía tocarle a los hijos,
Se prohibió suceder a algunas personas jurídicas como a las congregaciones
religiosas, a quienes según la terminología de la época se denominaba manos
muertas.
✐ CÓDIGO 1936
Introdujo algunas reformas que entraron en vigencia el 14/11/1936.
Se consideró al cónyuge como heredero forzoso
Se reconoció el derecho a heredar por estirpe, es decir la mitad de los que le
correspondía al legítimo a los hijos ilegítimos.
✐ CÓDIGO 1984
Entre las innovaciones que trajo son:
Art. 660º.- Que prescribe que por la muerte de una persona se transmiten los
bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia a los sucesores,
diferéncianos e del CC 36 que hablaba únicamente de la transmisión de la
propiedad y la posesión de los bienes, así como de los derechos en el Art.
667º.
Art. 661º - 662º.- Señalan que el heredero responden las deudas y cargas de
la herencia, hasta donde alcancen los bienes de esta; pero se pierde este
beneficio cuando incurre en actos dolosos como ocultar dolosamente bienes
hereditarios o simular deudas o disponer de los bienes dejados por el causante
en perjuicio de los demás acreedores de la sucesión.
Art. 730º.- Según el cual la legítima del cónyuge es independiente de los
demás gananciales.
Art. 731º.- Concede al cónyuge el derecho de habitación en forma vitalicia y
gratuita.
Art. 667º.- Señala los casos de indignidad para heredar.
Art. 668º.- Prescribe que la exclusión por indignidad del heredero solo puede
ser declarada por sentencia.
Art. 681º - Art. 682º.- Norma la figura de la representación, la cual funciona
tanto en línea recta en forma indefinida y en línea colateral limitadamente.
Art. 818º.- Establece los mismos derechos para todos los hijos sean
matrimoniales o extramatrimoniales, así como a los adoptivos. Todos heredan
por igual.
Otra de las innovaciones es que reconoce así mismo la indivisión o condominio
de la herencia parcial o total. Por otro lado también suprime las mejoras.
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VI.- FUNDAMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO
FUNDAMENTACION DE LA NECESIDAD DE LA SUCESION:
La herencia, denominada masa hereditaria, acervo sucesorio, caudal relicto
tiene su fundamento en la voluntad que supone tendría en testador de que sus
bienes pasen al morir a poder de sus seres queridos.
Sabemos que toda persona es susceptible de tener un patrimonio, “que es el
conjunto formado por los bienes, así como por derechos y obligaciones de
naturaleza pecuniaria y cuyo valor se puede traducir en dinero”. De tal manera
que extinguida la personalidad por la muerte, el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que pertenecían a la persona y no se extinguen por su
fallecimiento, pasan como un todo a otra u otras personas.
PRINCIPALES ESCUELAS JURIDICAS:
• NATURALISTA:
Su origen se encuentra en el Jusnaturalismo Greco-romano y Cristianismo.
Para Aristóteles la ley natural tiene su causa en el concepto de los justo, que
servir e inspiración a la ley positiva, igual sentido tuvo para Cicerón y para San
Pablo para quien el Derecho está inscrito en el corazón de los hombres.
Esta escuela se desenvolvió más ampliamente con:
Hugo Grocio en el siglo XVII entre los años 1583-1645 a quien se le considera
el fundador del
Derecho Natural Moderno y según el cual: “El hombre por su naturaleza y
necesidades tiene como atributo la propiedad, siendo la sucesión solo una
consecuencia de aquellos y en cuanto a la sucesión testamentaria expresó que
esta es una forma de enajenación de la propiedad para el caso de muerte y por
tanto es una presunción de la voluntad del causante”.
Samuel Pufendorf, explica que “La Sucesión no solo como el propósito de
asegurar la existencia de los descendientes, sino como una necesidad para el
mantenimiento del orden jurídico, justificando solo la sucesión legal mas no la
testamentaria.
El Tomismo, destacada dentro de esta escuela se basa en la obra de Santo
Tomas de Aquino, que hace una distinción entre las leyes: Lex divina, Lex
eterna, Lex naturalis y la Ex humana o positiva, de modo tal que la ley natural
representa la participación especifica e intelectiva del hombre en la ley eterna,
la misma que inspira a su vez la Ley positiva. Representa el Tomismo la
orientación teológica de esta escuela.
La Iglesia, mediante tres documentos: LA ENCICLICA RERUM NOVARUM,
dada por el Papa León XIII en 1891, la QUADRAGESIMO ANNO, por PIO XI
en 1931 y EL CODIGO DE MALINAS, que en su numeral 34 trata sobre la
familia y la herencia, prescribiendo que debe garantizarse a la familia la
trasmisión hereditaria del patrimonio familiar, sin que el bien familiar sea
amputado por excesivos impuestos de trasmisión o pulverizado por su reparto
forzoso en especie.
• UTILITARISTA
Se originó en Inglaterra en el siglo XVIII, y comienzos del XIX con John Stuart
Mill y Jeremias Bentham.
Tiene como fundamento de la moral lo útil y sostiene que las ideas son buenas
cuando son útiles, aumentar la dicha por eso el derecho debe estar basado en
la utilidad social.
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John Stuart Mill, sostiene que el más noble atributo del hombre es la facultad
de disponer de sus bienes en vida y para después de su muerte por
testamento; sin embargo acorde con sus ideas socialistas, sostuvo que debe
establecerse limites al derecho de recibir por sucesión, de tal manera que no se
produzca una acumulación de riquezas mas allá de lo necesario para satisfacer
las necesidades humanas.
Bentham, sostiene que el testamento tiene suma importancia, considera que
las leyes sobre sucesiones son siempre imperfectas y no pueden acomodarse
a la diversidad de casos y circunstancias que solo el titular de los bienes puede
conocer y resolver y que además esto permite un buen comportamiento por
parte de los hijos en virtud de la facultad plena que debe tener de poder testar.
En la Revolución Francesa, no se negó el Derecho de suceder, por el contrario
se lo admitió expresamente; pero solo se consideró la Sucesión Legal, por
considerar que la testamentaria era fuente de desigualdad entre los hombres.
Se oriento en el sentido de abolir los derechos de mayorazgo y masculinidad
existente en esa época y de propiciar la igualdad en el derecho sucesorio de
los hijos.
• HISTORICA
Representada por Federico Savigny y Jorge Federico Pucha. Surgió en
Alemania en el siglo XIX, luego de la promulgación de los Códigos Civiles de
Francia (1804) y Austria (1811) como una oposición a la propuesta del profesor
Antonio Thibaut de la Universidad de Heidelberg de elaborar par a la Republica
de Alemania un Código Civil que fuera imitación de los ya mencionados
sentándose así las bases del historicismo jurídico.
Según Savigny un C.C debe ser para cada país sin adoptar ni recepcionar
indiscriminadamente una sistemática extranjera, sino el resultado de la
elaboración nacional que mediante el riguroso estudio de los antecedentes
legislativos y jurisprudencia, así como de las necesidades propias lleva al
derecho positivo, el VOLKSGEIST o espíritu del pueblo, entendido no solo
como una realidad sociológica, sino también como un ideal nacional. Es decir el
Derecho Positivo debe ser el producto del proceso histórico y creación del
jurista.
- DEFINICIÓN:
Existen un sin número de definiciones acerca de la palabra sucesión; sin
embargo todas las definiciones que veremos convergen en definir a esta como:
“La transmisión del patrimonio producida por causa de muerte”.
-Según el “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” de Manuel
Ossorio “Sucesión”, quiere decir en su primera acepción, entrada o
continuación de una persona o cosa en lugar de otra.
-Para el Profesor Juan Ramirez Gronda, profesor en la Universidad de la Plata
(Argentina) en su Diccionario Jurídico, define a la sucesión como “la
transmisión del patrimonio de una persona a otra y otras llamados sucesores”.
Cuando la sucesión se abre por razón de la muerte de su autor se denomina
“mortis causa”, esto es por causa de muerte.
-De acuerdo al maestro San Marquino Dr. Romulo Lanatta, la sucesión es “la
transmisión patrimonial por causa de muerte”.
-Según Planiol y Ripert definen: “La sucesión es la transmisión de todo el
patrimonio de una persona fallecida a otra u otras que le sobreviven”.
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-Para Clovis Bevilaqua “Es la transmisión de los derechos y obligaciones de
una persona muerta a otra sobreviviente, en virtud de la ley o de la voluntad
expresa del transmisor”.
III.- EL PATRIMONIO
Etimológicamente hace referencia al conjunto de bienes que se heredan del
padre o de la madre. Desde el punto de vista jurídico, el patrimonio representa
una universalidad constituida por el conjunto de derechos y obligaciones que
corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. Las
personas solo son capaces de adquirir un patrimonio. De tal modo que
extinguida la personalidad por la muerte, el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que pertenencia a la otra persona y que no se extinguen por su
fallecimiento pasa como un todo a otra u otras personas. Este es el patrimonio-
herencia que por ser tal: “Esta constituido por los bienes y otros derechos
transmisibles por causa de muerte, asi como por las deudas, momento del
fallecimiento de una persona”.
• El Causante:
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Denominado también “de cujus” que es la persona que al fallecer origina la
sucesión y que puede o no tener capacidad jurídica, necesitando de esta ultima
solo para testar.
• El Heredero o Causa-Habiente:
Es el titular del derecho hereditario. No viene a ser otra, que la persona natural
o jurídica que por disposición ya sea testamentaria o legal, sucede al causante
en sus bienes. Puede presentarse como:
Heredero.- Es heredero cuando adquiere esta condición por disposición
testamentaria o legal; o como
Legatario.- Cuando la voluntad del causante manifestada en el testamento, es
favorecido concretamente con un bien determinado o con varios bienes o con
una parte indivisa del patrimonio, haber o fortuna del causante, para que este le
sea entregada por el heredero.
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• LA SUPERVIVENCIA DEL HEREDERO O SUCESOR:
Es decir que para ser heredero para recibir la herencia dejada por el causante
se requiere sobrevivir a aquel.
• POR REPRESENTACION
Se sucede por derecho propio cuando el sucesor es uno solo ocupando si son
varios todos sin embargo descienden del ismo tranco inmediato, Se sucede
jure representaciones cuando aunque no sea mas que uno solo de los varios
individuos a quienes corresponde la sucesión, no desciende del mismo tronco
del que descienden los otros y viene en lugar de un antecesor.
La Sucesión es por representación o por estirpe, como también se llama,
cuando entran varias personas n calidad de representantes en lugar del otro,
que viene a ser el representado a recibir la herencia o una parte de ella
correspondiente a este, la misma que se divide en partes iguales entre los
representantes.
Son cuatro los supuestos en que opera la representación:
1. La premoriencia,
2. La renuncia,
3. La indignidad y
4. La desheredación.
En la representación la persona impedida de recibir la herencia o que renuncia
a ella es representada por sus descendientes.
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En nuestro ordenamiento jurídico se aplica la representación en la línea recta
solo en la descendente y excepcionalmente en la línea colateral.
Condiciones para heredar por representación:
1.- Que el lugar del representante este vacante (por muerte, renuncia,
desheredación o
Indignidad)
2.- Que el representado tenga vocación sucesoria y
3.- Que el grado de parentesco intermedio se encuentre vacante, sin que existe
otra persona con mejor derecho para suceder.
CLASES DE HEREDEROS
• Por la Clase de Sucesión
1.- Herederos Testamentarios
Son los que han sido instituídos expresament por el causante mediante
testamento válido.
2.- Herederos Legales
Son los que tiene derecho a heredar por imperio de la ley, a falta de
testamento, por haberse declarado la nulidad o caducidad del testamento o de
la clausula testamentaria en que se les instituía. Estos son declarados
herederos mediante Resolución judicial dictada en procedimiento no
contencioso o por Escritura Pública sobre Sucesión Intestada.
• Por la calidad de su Derecho
1.- Herederos Forzosos
Llamados también reservatorios, tienen el derecho intangible de heredar del
causante sea la Sucesión testamentaria o intestada, por estar amparados por
disposiciones imperativas de la ley que les concede este privilegio, en atención
a la proximidad del parentesco o del vinculo matrimonial que les une. Como los
hijos y demás descendientes, los padres y los demás ascendientes y el
cónyuge.
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2.- Herederos No Forzosos o Voluntarios
Son los parientes colaterales del causante hasta el 4to grado de
consanguinidad y a los que el causante los puede eliminar en su testamento, si
que esto suponga desheredación. Ejm: Los hermanos, tíos, sobrinos.
CLASES DE LEGATARIOS:
1.- Legatario de Bien Específico
Es la persona a quien el Testador ha beneficiado en su testamento con una
determinada cosa o bien. Ejm: una determinada casa, terreno, departamento,
concesión minera.
2.- Legatario de Cuota Alícuota
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Se da cuando el testador deja al beneficiado una fracción o porcentaje del total
de sus bienes, pero por un acto de liberalidad.
3.- Legatario de la Totalidad
Se da cuando el testador no tiene herederos forzosos, entonces puede
disponer libremente de sus bienes y legarlos en su totalidad a favor de una
determinada persona.
• SUCESIÓN MIXTA
Es aquella que se da cuando existiendo testamento en el no se han instituido
herederos solo legatarios ó fue declarada nula o caduca la clausula en que se
les instituía de conformidad con el Art. 815º inc 2 modificado por el CPC;
cuando el testador no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en el
testamento, o no ha dispuestos de todos sus bienes en legados, de
conformidad con el Art. 815º inc 5. En estos casos, la sucesión es
testamentaria en una parte e intestada en otra, rigiéndose por el testamento y
por la sucesión intestada.
• SUCESIÓN CONTRACTUAL
Se encuentra prohibida por el Código Civil en sus Arts. 678º Dispone que no
hay aceptación ni renuncia de herencia futura y 1405º Prescribe que es nulo el
contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha
muerto o cuya muerte se ignora y comporta tres pactos:
• Sucesión Contractual de Constitución:
Se da cuando el causante pacta con un tercero, a fin de dejarle todo o parte de
su patrimonio. Se le conoce como pacto de institución.
• Sucesión Contractual por Renuncia:
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Se da cuando el heredero pacta con otro renunciando a la herencia por vida,
comprometiéndose a abstenerse de reclamar los derechos que le
corresponden, beneficiando de esta forma al otro heredero que recibe de él.
• Sucesión Contractual de Disposición:
Se da cuando un heredero pacta con un tercero transfiriéndole los derechos
que tendrá en una sucesión.
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LEGISLACION
COMPARADA
LEGISLACION COMPARADA
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Chile
En Chile, se encuentra regulado en el Libro III del Código Civil "De la sucesión
por causa de muerte y de las donaciones entre vivos". Notas características del
Derecho sucesorio chileno:
El Fisco es en último término, a falta de descendientes, cónyuge, ascendientes,
hermanos y otros colaterales, heredero de los bienes del difunto.
Ciertos parientes en el siguiente orden de prelación: los descendientes (por sí o
representados) el cónyuge supérstite (excepto si por su culpa dio causa a la
separación judicial) y los ascendientes (excepto si la paternidad o maternidad
en su caso fue decretada judicialmente contra su oposición) están obligados a
recibir una parte de la herencia del fallecido o causante, independientemente
de la voluntad del causante. A esta parte se la denomina legítima.
Existe libertad restringida de disposición mortis causa. El causante puede
decidir libremente como dejar sus bienes, respetando la legítima. En caso de
que en vida del causante haya realizado donaciones que superen la cuarta de
libre disposición, sus causahabientes pueden revocar las donaciones
vía acción de inoficiosa donación.
En caso de que no haya testamento, o este sea conforme a derecho, o las
disposiciones contenidas en él no surten efecto, entran en juego las normas del
Código Civil respecto de la sucesión intestada (opera por defecto).
España
Notas características del Derecho sucesorio de España:4
Se regula en el Código Civil, artículos 657 a 1.087.
Ciertos parientes en línea recta (ascendientes/descendientes) y el cónyuge
tienen derecho a recibir dos tercios de la herencia del fallecido o causante,
independientemente de la voluntad del causante. A esta parte se la
denomina legítima.
La legítima se divide en "legítima estricta" (1/3) y "mejora" (1/3).
El cónyuge superviviente tiene como mínimo derecho al usufructo del tercio de
"mejora".
El tercio restante ("tercio de "libre disposición") el causante lo puede legar a
quien quiera. En este sentido, existe libertad de disposiciónmortis causa. El
causante puede decidir libremente cómo dejar sus bienes, siempre con el
respeto a la legítima.
En caso de que no haya testamento, entran en juego las normas del Código
Civil y los parientes que éste señale (sucesión intestada).
- Junto con el sistema sucesorio regulado en el Código Civil, coexisten en este
país, los diferentes sistemas establecidos por las legislaciones forales. Éstos se
caracterizan en general, en el ámbito del derecho de sucesiones, por una
mayor libertad para testar, así como la admisión en la mayoría de los derechos
forales de la figura de los pactos sucesorios. Caso específico es el del Derecho
Foral de Navarra, donde el testador goza de absoluta libertad de disposición de
sus bienes, salvo dos excepciones: La relativa a los hijos de anteriores
matrimonios, así como las derivadas del usufructo de fidelidad establecido en
favor del cónyuge viudo.
Argentina
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En Argentina el Código Civil rige las sucesiones en su Libro IV, Sección 1°,
artículos 3279 al 3874. Se destacan los siguientes elementos:5
La legítima es la parte de bienes que componen la herencia que no son
disponibles para dar a otras personas que no son los herederos forzosos, ya
que la ley declara nula todo disposición en contrario.
La proporción de la Legítima varía según qué tipo de herederos concurren a la
sucesión. La legítima de los hijos en la sucesión de los padres es 4/5 de los
bienes, del hijo a los padres 2/3 y la del cónyuge 1/2. Eso no significa que
hereden ese porcentaje de la herencia, sino que determina cuál es la porción
indisponible por testamento. Todo lo que exceda estos porcentuales podrá ser
dispuesto por testamento a favor de cualquier persona (sea heredero forzoso o
no).
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