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Comercial Clases 1

El derecho comercial se enfoca en la actividad económica organizada y regula las relaciones entre comerciantes y consumidores, buscando proteger a estos últimos. A lo largo de la historia, ha evolucionado desde un derecho privado a uno que incluye elementos de derecho público, especialmente en la defensa del consumidor. La unificación del derecho civil y comercial en 2015 ha generado debates sobre la autonomía del derecho comercial, aunque este mantiene características y principios propios que lo diferencian de otras ramas del derecho.

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Comercial Clases 1

El derecho comercial se enfoca en la actividad económica organizada y regula las relaciones entre comerciantes y consumidores, buscando proteger a estos últimos. A lo largo de la historia, ha evolucionado desde un derecho privado a uno que incluye elementos de derecho público, especialmente en la defensa del consumidor. La unificación del derecho civil y comercial en 2015 ha generado debates sobre la autonomía del derecho comercial, aunque este mantiene características y principios propios que lo diferencian de otras ramas del derecho.

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ELEMENTOS DEL DERECHO COMERCIAL

El objeto de estudio actual del derecho comercial es la actividad económica organizada.


El derecho comercial es la rama del derecho privado que estudia las normas relativas a los
comerciantes en el ejercicio de su profesión, los actos de comercio legalmente calificados
como tales y las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos.

El sujeto del derechos comercial que siempre busca proteger es el consumidor, por ello,
el derecho comercial siempre busca distintas medidas para protegerlo, como la defensa del
consumidor o el derecho del consumidor, las cuales son medidas extremadamente
protectoras.

El derecho comercial fue siempre históricamente un derecho de neto corte privado, que
siempre regula las relaciones privadas.
Incluso, hay quienes consideran al derecho comercial como un derecho supletorio.
Hay muchas notas de orden público en el derecho comercial, que antes no había.
El derecho público aparece cuando hay necesidad de tutelar a alguien. Todo eso es derecho
público, y por lo tanto el derecho comercial también tiene notas públicas.
El derecho del consumidor es un ordenamiento que sigue al consumidor pero que
atraviesa al ordenamiento jurídico.

Además, hay juristas que comentan que el derecho comercial es una categoría histórica, sin
embargo, este no es solo una categoría histórica, sino que también es un derecho muy
dinámico que va acompañado los grandes cambios que ha habido en la historia.
Evolución histórica.
Gracias a la Revolución Agrícola comenzó a haber excedentes, sobrantes. Allí nació el
comercio, en donde gracias a esos excedentes se podían hacer transferencias.
La Edad Media, fue una época que explotó de una forma particular el comercio, que tiene
que ver con la concentración de la gente en grandes ciudades, grandes centros de
explotación comercial.
Durante la Alta Edad Media se produce el nacimiento del derecho mercantil, a través del
agrupamiento de mercaderes y artesanos en gremios y corporaciones, los cuales
coordinaban la actividad con la reglamentación que unía a maestros con aprendices y
establecían jornadas de trabajo y fijaban las reglas del intercambio. A través de esto, nacen
las asociaciones profesionales en donde se inscribían a los integrantes y esta inscripción
otorgaba calidad de comerciante, teniendo que además someterse a las normas y a la
jurisdicción de la corporación.
En esta Revolución Mercantil es de donde surge la figura del mercader que comienza a
recaudar dinero.
Incluso, otra gran transformación fue con el tráfico marítimo de comercio, el cual en ese
momento fue gran expansión de la economía.
Por lo que, gracias a estas grandes expansiones, nace el derecho comercial, ya que las
personas comenzaron a necesitar regulaciones por fuera de la norma de derecho común,
ya que eran insuficientes para la rapidez del tráfico comercial. Por ello, los propios
comerciantes se dieron sus propias reglas.
Los comerciantes necesitaban reglas para no matarse, empezaron a generar este derecho
consuetudinario. El derecho comercial comenzó con una índole de derecho privado. Así
nació el derecho comercial estatudinario.
Los propios comerciantes tenían su propio juicio, en donde los propios mercaderes
arreglaban sus problemas allí.
Y al igual que aparecieron estas reglas de esa forma, también aparecieron los seguros, ya
que antes, lo sucedía era que ocurrían siniestros, en donde los comerciantes cuando
llevaban su mercadería para venderla, o cuando se hundía un barco que contenía toda
aquella mercadería, se perdía, por ende, se comenzó a cobrar una cuota mensual y si
sucedía un siniestro esté la cubría.
También, otra cuestión que nació gracias a la expansión comercial fueron los títulos
valores, en donde se incorpora este derecho en un documento a modo de derechos de
crédito, esto ayudó en la necesidad que se generó del tráfico mercantil. Estos títulos de
crédito sirven para evitar circulación y traslado de metálico.
En el Siglo XIX, se comienza a codificar el Derecho Comercial (Francia primeramente, luego
todo Europa). En Argentina, se sanciona el Código de Comercio en 1856. Aún así, durante
el Siglo XX, el país en general sufre el proceso de “descodificación”, donde el Código de
Comercio deja de tenerse tanto en cuenta, pasando a dictarse más leyes separadas y
específicas. Finalmente, en 2015 se da la recodificación, unificando el derecho civil y el
derecho comercial y derogando el Código de Comercio y el Código Civil. Este ya no cubre
solo a empresarios, sino que a cualquiera que lleve a cabo una actividad económica
organizada. El campo es amplio.

El derecho comercial puso foco en la actividad económica organizada en su conjunto.


Este tiene una mirada objetiva.
El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2015 presentó algunas fallas. En
primer lugar no define la materia comercial (supresión de la noción de acto de comercio), ni
al comerciante. Ello es porque considera a las personas en forma unificada (no diferencia
entre sujetos: “comerciantes” y “civiles”).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIFICACIÓN EN MATERIA COMERCIAL
1.​ Ámbito de aplicación
➢​ No se define la materia comercial (supresión de la noción de acto de comercio)
➢​ No se hace referencia al comerciante ni a su estatuto (obligaciones)
➢​ Considera a las personas en forma unificada (se unifica a las personas humanas
y las personas jurídicas; y tampoco diferencia entre los sujetos comerciantes y
civiles).
2.​ Contratos
➢​ Desaparece la distinción entre contratos civiles y comerciales
➢​ Eliminación del doble régimen en ciertos tipos contractuales
Hay quienes dicen que con la unificación de Códigos, el Derecho Comercial pierde su
autonomía con respecto a las otras ramas del Derecho (y en particular con el Derecho Civil).
La realidad no es así. El derecho comercial mantiene:
★​ Autonomía Legislativa o Normativa → el derecho comercial cuenta con leyes
propias y con delimitación en el ámbito de aplicación (el acto de comercio).
El art 75, inc 12 de la Constitución Nacional dice que le corresponde al Congreso
sancionar el respectivo Código de Comercio: “Dictar los Códigos Civil, Comercial,
Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o
separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo
su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las
personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes
generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al
principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como
sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos
del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.”
Aunque, si bien no hay autonomía legislativa ya que están regulados en un mismo
cuerpo (CCCN), hay leyes especiales netamente comerciales que regulan
campos que son netamente de Derecho Mercantil y que son ignorados por el
Derecho Civil.
★​ Autonomía Pedagógica o Doctrinaria → el derecho comercial tanto principios
propios, como enseñanza particular.
Autonomía científica y didáctica → cada uno tiene su materia especial de
investigación y de enseñanza -
★​ Autonomía Jurisdiccional → como bien menciona el art 75, inc 12 de la Constitución
Nacional, hay fueros de derecho comercial con competencias específicas. El
Derecho Comercial es regulador de la Empresa y de otros campos que no son
regulados por el Derecho Civil.

FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL


➔​ USOS Y COSTUMBRE
Las costumbres son la repetición de conducta en condiciones y circunstancias
iguales/uniformes, con aprobación (expresa o tácita) de los órganos estatales y con
aceptación de la sociedad como forma conveniente para la vida en armonía y que se
realiza con conciencia de obligatoriedad es lo que la distingue del “uso”.
El derecho comercial está lleno de costumbres, ya que este derecho, gracias a la rapidez
de su actividad, es capaz de nutrirse de una forma muy especial, en donde se nutre de
esas nociones de las costumbres.
Todas las demás fuentes del derecho comercial son las mismas que las fuentes del
derecho.

➔​ TRATADOS INTERNACIONALES
Los tratados internacionales tienen relevancia en el derecho comercial.
El derecho positivo que sanciona el congreso no puede estar ajeno al bloque de
constitucionalidad.

➔​ ARTÍCULO 42 DE LA CCYCN
En el primer párrafo, este artículo le da una fuerte protección al consumidor y usuario
frente a los abusos de los proveedores de derechos, a través de los derechos de
protección de la salud. seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, la
libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno.
En los otros dos párrafos, le otorga a las autoridades la competencia de proteger estos
derechos, siendo destacable para la materia la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, prohibiendo y sancionando conductas que limiten,
restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o el acceso al mercado, al igual que
controlando los monopolios.

PRINCIPIOS INFORMANTES:
Estos son un conjunto de pautas imperativas que integran el sistema de fuentes y
sirven como recurso para integrar el derecho. Estos podrían ser considerados como
atajos, machetes.
Son pautas valorativas que integran el sistema de fuentes. A través de la
constitucionalización del derecho privado, se reordenaron estos principios, que tienen como
finalidad marcar el camino para resolver cuando se tratan de casos completos y suplir
vacíos legales.
Se los llama principios informantes porque estos informan o ayudan a integrar el sistema
de fuentes.
Estos principios integran a las fuentes.
Son principios porque nos marcan un camino que nos hace mucho más fácil a la tarea.
Le dan forma al derecho.

Estos principios de fuentes son:


1)​ Buena fe → contiene mirada objetiva o mirada subjetiva.
Este es el más importante de todos, es el cardinal.
Este principio es fundamental en el derecho.
El principio de buena fe es un estándar de conducta esperado, un estándar de lo que
espero de las personas.
➔​ BUENA FE, MIRADA SUBJETIVA → el lado subjetivo se basa en un estándar de
conducta, en donde se debe ajustar la conducta a las reglas, y gracias a este, si no
llega a haber un conducto término legal del cual nos podemos guiar, entonces nos
podemos guiar por la buena fe para resolver los casos.
➔​ BUENA FE MIRADA OBJETIVA → el lado objetivo se basa en la creencia, es decir,
este se funda en acerca de que se creía que estaba haciendo la otra persona con esa
conducta, y por lo general gracias a este principio, siempre se debe creer que toda
conducta lo hace con buena fe.
Esta buena fe elevó los principios.

2)​ Orden público y fraude a la ley.


ORDEN PÚBLICO → el principio de orden público es un conjunto de normas imperativas
que hacen a cuestiones que engloban el interés de la sociedad.
Estas normas imperativas son normas que establecen conductas que no son disponibles
para las partes. Tienden a proteger aspectos esencialmente públicos.
Este es un piso mínimo que no se puede atravesar.
Principio informante universal.
FRAUDE A LA LEY → este es más complejo, implica ajustar una conducta bajo el
maquillaje de una norma. Es decir, hay fraude a la ley cuando con mi conducta estoy
infringiendo una norma de orden público. Por ende, defraudar a la ley aca implicaría
defraudar al orden público, defraudo a normas que no son disponibles.

3)​ Ejercicio abusivo del derecho


Este es cuando ejerzo un derecho con la pura intención de dañar, es decir, es cuando el
ejercicio abusivo del derecho es cuando una persona adopta determinada conducta que
vuelve ilícito un acto.
Quiere decir, ej, una persona comete un acto que era lícito, pero al dañar a otra persona con
ese acto que era lícito, se vuelve completamente ilícito.
Cuando haces una conducta legal apoyado por la ley, pero luego la ejerces con una
intención mala, con una intención con ganas de dañar al otro, entonces así estás haciendo
un ejercicio abusivo del derecho.
4)​ Abuso de la posición dominante
El abuso de una posición dominante tiene que ver con el principio de defensa de la
competencia.
Esta defensa de la competencia sirve para fomentar que las empresas puedan ganar,
para defender los emprendimientos, y castigar al abuso de la posición dominante, aunque
realmente esta no es ilícita.
Es decir, dominar en el mercado no es una ilicitud, sino un abuso, ya que, que haya
competencia hace que el mercado sea eficiente, para que haya mejores precios y mejor
calidad; sin embargo, hay muchos factores que distorsionan esa competencia, como el
monopolio, o carterizarse bajando precios (ponerse de acuerdo entre los proveedores).
Por ello, está la prohibición de abusar de la posición dominante, porque esos acuerdos
lesionan a la actividad del mercado.

5)​ Principio de onerosidad


El principio de onerosidad es un concepto jurídico que implica que, en una relación o
transacción, ambas partes deben asumir una carga, obligación o sacrificio, y recibir a
cambio un beneficio o ventaja proporcional. Este principio asegura que las partes
involucradas en una relación jurídica no obtengan un beneficio sin que exista una
contraprestación o sacrificio correspondiente.
Este se manifiesta en la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha
causado a otra. Si una persona, por ejemplo, provoca un daño a otra (como un accidente de
tráfico), la ley establece que esa persona debe indemnizar al perjudicado por el daño
sufrido.
El causante del daño asume la carga de indemnizar a la víctima, lo que representa un
sacrificio financiero u otra forma de compensación.
La víctima recibe una compensación que busca equilibrar el perjuicio sufrido,
obteniendo un beneficio (la reparación) en compensación por la carga que ha soportado (el
daño).
Este principio asegura que quien causa un perjuicio asuma la responsabilidad
correspondiente, manteniendo así un equilibrio entre el sacrificio y el beneficio en la relación
jurídica entre las partes involucradas.

6)​ Principio de publicidad


El principio de publicidad es un concepto fundamental en el derecho que establece que
ciertos actos jurídicos deben ser accesibles al conocimiento público para garantizar la
transparencia, la seguridad jurídica, y la protección de los derechos de terceros.
Este principio asegura que los actos y documentos relevantes, como los relacionados con la
propiedad, los contratos, las sociedades, o las decisiones judiciales, sean conocidos por
quienes puedan estar interesados o afectados por ellos.
Ej: los registros públicos —> en donde se registra la inscripción de propiedades en el
registro de la propiedad, la inscripción de sociedades en el registro mercantil, o la
inscripción de un matrimonio en el registro civil, son manifestaciones del principio de
publicidad.
Otro ejemplo: las leyes y reglamentos deben ser publicados en los boletines oficiales para
que entren en vigor y sean conocidos por todos, garantizando que nadie pueda alegar
desconocimiento de la ley.
En resumen, el principio de publicidad es clave para garantizar la transparencia y la
seguridad jurídica en las relaciones jurídicas, protegiendo tanto a las partes involucradas
como a los terceros que puedan verse afectados.
CLASE 2:
JURISDICCIÓN COMERCIAL Y ARBITRAJE
FORMAS DE RESOLVER CONFLICTOS COMERCIALES
Artículo 1649 - Definición de Arbitraje → Hay contrato de arbitraje cuando las partes
deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias
que hayan surgido, o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre
comprometido el orden público.

Los contratos de arbitraje son decisión de las partes. La decisión de designar un


árbitro puede ser anterior al conflicto (cláusula compromisoria) o posterior al conflicto
(compromiso arbitral). Las controversias a tratar pueden ser contractuales o
extracontractuales, anteriores o posteriores a la Cláusula compromisoria, pero siempre
deben tratar asuntos de derecho privado (nunca debe estar comprometido el orden
público).
Desde el 2015, se considera al arbitraje como un contrato más, pero no limitado a
asuntos comerciales, pero es uno de esos inventos de los comerciantes.

El arbitraje remite a ese método de resolución privada de conflictos de la edad media.


El cual siempre estuvo muy ligada a ese desarrollo de negocios.

Doble orden. La constitución estableció el sistema repúblicano y federal del gobierno. Y


también, la CN crea un doble orden: la justicia federal y justicia local u ordinaria.
Criterios para clasificar la competencia; 1) criterio territorial (dividir porción de territorio
para cada juez). 2) Criterio objetivo (asignar a cada juez que se encargue a resolver
conflictos de cada naturaleza, competencia según la materia, competencia en razón de la
materia). 3) Criterio funcional (por la constitución y los tratados, cómo mínimo hay que
garantizar dos instancias. Una resolución puede ser revisada por otro tribunal
jerárquicamente superior).

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA JURISDICCIÓN COMERCIAL EN CABA?


➔​ Justicia nacional en lo comercial (tiene competencia ordinaria o local, la cual está a
cargo de la nación)
➔​ Justicia federal en lo Civil y Comercial (se encarga de todo lo que es competencia
federal o comercial)

COMPETENCIA NACIONAL EN LO COMERCIAL → art 1.285, es competencia nacional


en lo comercial. Se encarga de cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo
conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero. Como
concursos y quiebras, contratos comerciales, ejecuciones de título crédito, secuestro y
ejecuciones prendarias, y contratos comerciales.

COMPETENCIA FEDERAL EN LO COMERCIAL → regulada en la ley 48, se encarga de


todas las cuestiones de patentes y marcas, conflictos en navegación de agua o aire,
transporte Interjurisdiccional y sistema de salud.

*Si es algo que las provincias lo dejaron a la nación es federal, y si es solo de provincias es
nacional.
ARBITRAJE (regulado por el arts 1649 a 1665 ccycn)
Artículo 1649 - Definición de Arbitraje → Hay contrato de arbitraje cuando las partes
deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias
que hayan surgido, o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre
comprometido el orden público.
➢​ Hay límites, tiene que ser cuestiones de derecho privado en donde no se vea
comprometido el orden público.
➢​ No se puede someter a arbitraje con las cuales no se puede sancionar una sanción.
➢​ El arbitraje es una forma alternativa de resolución de conflictos.
➢​ Tiene naturaleza contractual, es un contrato.

EFECTOS DE ARBITRAJE → excluye la competencia de los tribunales superiores.

FORMA DE ARBITRAJE:
Art 1650, Forma. → El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una
cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o en un
estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula
compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y
la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. Se exige la forma escrita
pero hay libertad en cuanto al soporte (puede ser digital, físico).
1)​ Forma escrita
2)​ Compromiso arbitral → acuerdo independiente, este se puede celebrar junto al
contrato o se puede celebrar después. Anterior al conflicto
3)​ Cláusula arbitral → el cual está incluido dentro de otro contrato. Posterior al
conflicto.

EXCLUSIONES DEL ARBITRAJE


Además de las cuestiones que comprometan al orden público, hay otras controversias
excluidas (Art 1651):
➢​ El estado civil o la capacidad de las personas;
➢​ Cuestiones de familia;
➢​ Cuestiones de derecho de consumidores o usuarios;
➢​ Contratos de adhesión cualquiera sea su objeto;
➢​ Contratos laborales, las derivadas de relaciones laborales.;
➢​ Cuestiones en que el Estado Nacional o Provincial sea parte.

CLASES DE ARBITRAJES
Art 1.652, Clases de arbitraje. → Pueden someterse a la decisión de arbitradores o
amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si
nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de
amigables componedores, o si no se autoriza expresamente a los árbitros a decidir la
controversia según equidad, se debe entender que es de derecho
★​ Árbitros de Amigables Componedores → El arbitraje resuelve conforme a la
equidad. Estos fallan según su saber, entender, aplicando criterio de equidad y sin
necesidad de aplicar leyes. No se sujetan a un procedimiento.
★​ Árbitros de Derecho → El árbitro falla conforme al derecho legal vigente, es decir,
aplica según el derecho vigente. Se sujetan a un procedimiento específico.
★​ Árbitro institucional → Las partes deciden si quieren someterse a este arbitraje
institucional, tiene ciertas ventajas. (Por ejemplo: la Bolsa de Comercio, el Colegio
de Abogados de la Capital Federal).
En caso de que las partes no regulen la clase de árbitro en el contrato, se designa al
árbitro de derecho por default.

Los árbitros pueden dictar medidas precautorias y diligencias preliminares, aunque hay
que tener en cuenta que para esta ejecución se le debe pedir asistencia a un tribunal
judicial.

Designación de árbitros → hay que ver lo que las partes dicen. Número de árbitros 3,
cada parte elige uno, y estos se tienen que poner de acuerdo con la designación del tercero.

Composición del tribunal


Debe ser de 1 o más árbitros (siempre número impar). Si nada se acuerda se formará por 3
integrantes.
El nombramiento se hará de conformidad con lo acordado por las partes en la cláusula
compromisoria.
¿Qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo? Si se establece un tribunal plural (más
de uno), cada uno elige la misma cantidad de árbitros y el restante lo elegirán entre los
árbitros. Si entre los árbitros no se ponen de acuerdo, la elección pasa a estar en cabeza de
un Juez/entidad que regula el arbitraje
Si se establece un tribunal unipersonal, la elección pasa a estar en cabeza de un
Juez/entidad que regula el arbitraje. Si alguna de las partes confiere situación privilegiada a
alguna de las partes para elegir el árbitro, entonces el contrato es nulo (art. 1661).

Dentro de lo que pueden convenir las partes está:


➢​ Sede del arbitraje
➢​ Idioma (en que se llevará a cabo el procedimiento)
➢​ Procedimiento (incluso de selección del árbitro)
➢​ Plazo del árbitro para pronunciarse
➢​ Confidencialidad
➢​ Modo en que se soportarán los costos / gastos

Figura del Árbitro


Art 1.660, Calidades de los árbitros. → Puede actuar como árbitro cualquier persona con
plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que los árbitros reúnan determinadas
condiciones de nacionalidad, profesión o experiencia.
El árbitro debe tener plena capacidad civil. Aun así, las partes pueden estipular que los
árbitros reúnan determinadas condiciones.

El árbitro debe y se compromete a:


➢​ Revelar a las partes cualquier cuestión que afecte su independencia o
imparcialidad.
➢​ No renunciar y disponer de tiempo suficiente.
➢​ Respetar la confidencialidad.
➢​ Participar en las audiencias y deliberar con los demás árbitros.
➢​ Dictar el laudo en el tiempo establecido.

Recusación de los árbitros


Los árbitros pueden ser recusados por las mismas causas que pueden ser recusados los
jueces. El pedido de recusación lo decide la entidad administradora del arbitraje o un
Tribunal Judicial. También lo pueden hacer los otros árbitros si así lo pactaron las partes y
si se trata de un tribunal colegiado.
Parte del debido proceso y como garantía, los jueces deben ser imparciales. No tiene que
tener ningún interés en el resultado del juicio o relación con alguna parte o algún abogado.
El juez si no es imparcial se debe excusar del juicio.
El árbitro debe ser imparcial. Por ello, este puede ser recusado por las mismas
razones que los jueces.

Los árbitros no dictan sentencia, sino laudos arbitrales que pueden ser revisados
judicialmente, por ende no tienen necesariamente la última palabra, y pueden ser
sometidos a nulidad parcial o total. Para así tener la segunda instancia.
Art 1.661, Nulidad. → Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación
privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.

El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. De ello


se deriva que la nulidad del contrato principal o de alguna de sus cláusulas no genera la
nulidad de la cláusula compromisoria/compromiso arbitral.

A pedido de las partes, los árbitros están facultados a dictar medidas previas y a pedir
la contracautela correspondiente. Sólo están facultados para dictarlas.

LAUDA ARBITRAL → Es la decisión definitiva que toma el Tribunal. Tiene


obligatoriedad para las partes. Si no se cumple existe la posibilidad de ejecutar el laudo
ante la Justicia (ya que los árbitros carecen de poder para hacer cumplir su decisión) a
través del procedimiento de ejecución de sentencia. La competencia de los árbitros se
extingue con el dictado del laudo.

* Un arbitraje es como un juicio privado.


* Por lo general, quienes van a un arbitraje son las grandes empresas.
* En el arbitraje se usan las leyes procesales.
* Este arbitraje entra en rigor solamente cuando hay un conflicto entre empresas de distintos
países.

ARBITRAJE INTERNACIONAL (regulado por la ley 27.449)


Se basó del arbitraje comercial nacional. Este se aplica cuando el arbitraje es comercial
e Internacional. Solo en esos casos. Además, este se rige en forma exclusiva salvo que
haya un tratado.
La ley define cuando un arbitraje es comercial y cuando es internacional.
Se considera a comercial cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de
derecho privado o regida preponderantemente por él en el derecho argentino. La
interpretación será amplia y en caso de duda, deberá juzgarse que se trata de una relación
comercial.
Un arbitraje califica como "internacional" cuando:
1)​ Las partes tienen sus establecimientos en distintos Estados (o su residencia
habitual, si se trataran de personas físicas o "humanas");
2)​ El lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos o residencia habitual;
3)​ El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el
cual el objeto del litigio tiene una relación más estrecha también se encuentran fuera
del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos o residencia habitual.
CLASE 3:
LA EMPRESA
La empresa es el objeto de estudio del Derecho Comercial. Se la puede definir como el
resultado de la actividad creativa del empresario, y tiene como características
fundamentales la organización y la actividad de los factores de producción. El conjunto de
elementos de la más variada condición y naturaleza los cuales bajo un régimen de
organización establecido por el empresario reflejan funcionalmente a una determinada
actividad económica.
Es por ello que la empresa es un fenómeno económico, NO es un sujeto de derecho, sino
que lo es el empresario.
La empresa es la organización de los factores de producción. Como dijimos, esta es la
actividad creativa del empresario. La empresa es una fuente de protección, de trabajo y
de riqueza.
La empresa está compuesta por bienes materiales, bienes inmateriales, relaciones
laborales, los derechos, el personal, la clientela, las expectativas de ganancia, entre otras
cosas. Todo esto hacen a la hacienda empresaria que no es más que el conjunto de
bienes de naturaleza heterogénea organizados por el empresario para la explotación
de la empresa.
El establecimiento es el lugar en el que se lleva adelante la actividad, la unidad técnica
o de ejecución destinada a los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.
La sede es el lugar de la administración y dirección de los negocios (como las oficinas
donde se lleva la contabilidad y la dirección de gestión).
La sucursal es un establecimiento secundario, donde se desarrolla la misma actividad que
la casa central con cierta autonomía, pero con subordinación a la sede. Tiene
dependencia jurídica (no tiene personalidad diferente) y dependencia económica (no
tiene patrimonio propio). Tiene su propia clientela, una instalación material distinta y un
administrador al frente (gerente), pero actúa en nombre y por cuenta de la casa central.

EMPRESARIO → es el titular de la empresa, el sujeto de derecho. Puede ser una


persona humana o una persona jurídica (una sociedad, esta también puede ser un
empresario según el el art 1 ley de sociedades). Es quien toma crédito, quien demanda o es
demandado, quien contrae los derechos y obligaciones, quien aprovecha sus beneficios y
quien soporta las pérdidas.
Antes había producción artesanal, en donde existía el comerciante, y cuando llega la
revolución industrial, nace la figura del empresario.

EMPRENDEDOR → esta figura nace luego del empresario, este es quien nos remite al que
no tiene capital pero tiene una idea innovadora. Mientras que, el empresario nos remite al
que tiene capital para aportar (el capital era necesario para poner una fábrica o una
industria). El emprendedor, no necesita tanto capital para empezar su empresa con su idea
innovadora.

¿QUE ES EL FONDO DE COMERCIO?


La hacienda, puede decirse que es el "fondo de comercio" (nombre, patente, maquinaria,
factores de producción), y el empresario es quien organiza estos factores y puede vender la
estructura de la empresa y sustrato material.
La ley 11.867, "ley de transferencia de establecimiento comerciales y fondos de comercio",
nos indica normativamente que bienes integran el fondo de comercio, como se
compone, su procedimiento jurídico a la hora de transferirse, es decir, esta ley nos indica la
forma básica de como se nos transfieren los fondos de comercio y cómo se integran.
Establece un procedimiento formalista para la transferencia del fondo de comercio, ej: para
la transferencia se necesita la publicidad.

El artículo 1 de la ley establece que elementos consisten de fondo de comercio (que se


transfiere) entre ellos;
➔​ Clientela (la cual tiene un valor patrimonial),
➔​ Instalaciones,
➔​ Mercancía (factores de producción que se utilizan),
➔​ Nombre,
➔​ Patente,
➔​ Local físico,
➔​ Insignias y enseñas,
➔​ Marcas,
➔​ Dibujos industriales,
➔​ Las diferentes distinciones que pueda tener (condecoraciones que haya obtenido).
➔​ Bienes materiales e inmateriales.
Esto es una universalidad de hecho y de derecho.

Por consiguiente en el artículo 2 menciona que “todo aquel que se "enajena" de su fondo
de comercio, ya sea de manera gratuita u onerosa, ya sea por remate público o privado,
debe ser informada a terceros.” (Esto con el fin de proteger los intereses de los
acreedores involucrados).

Los requisitos para su procedencia, refieren a la "publicidad", ya que debe ser publicado
en un edito previo a 5 días y en algún periódico del lugar, indicando nombre, domicilio y
datos del vendedor y comprador. Además deben participar escribanos y el del rematado
cuyo caso sea remate. Ambos responden solidariamente por las omisiones del proceso.
El enajenante debe realizar un inventario de todos los acreedores, firmado en una nota
al comprador. Con la publicación de editor se convoca a los terceros interesados, para
saber si quieren concurrir a oponerse o no .A partir de esta publicación deben transcurrir 10
días para para realizar la transferencia.
* Una pregunta importante del parcial puede ser → cuales son los requisitos más
importantes relativos a los recaudos que exige la ley para la transferencia de los fondos de
comercio? Los cuales son la publicidad y los plazos.

En caso de oposición el escribano, debe retener la transferencia, esto establecido en la


ley como una medida cautelar para garantizar los intereses de los acreedores. El depósito
será por 20 días, en este plazo el interesado puede demandar y el juez puede decidir si
embargar la cuenta o no.

TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO (LEY Nº 11867)


El fondo de comercio se transfiere como unidad, donde se comprenden el total de los
bienes.
El que quiera transferir debe denunciar pasivos, si la suma de los pasivos totales y la
suma de los pasivos de los acreedores superan el precio de venta no podrá realizarse la
transferencia.
Puede realizarse a través de ventas privadas o ventas públicas (existen subastas
públicas, estas son aquellas que contienen contenidos de acto público o las que se realizan
en un remate judicial, y también existen subastas privadas, las cuales son aquellas
realizadas por martilleros, por ejemplo).
Sin embargo, el art 8 nos establece que no se puede vender el fondo de comercio por un
monto inferior a la deuda.
El fondo de comercio puede rematarse en un remate judicial. Si tengo una obligación
incumplida por daños y tengo una empresa, la parte demandante puede solicitar que se
remate el fondo de comercio.

La ley 11.867 se dictó en 1934 con el objetivo de salvaguardar los derechos de los
acreedores y poner coto a abusos; se orientaba a la protección de los terceros
acreedores del titular de un establecimiento comercial, para evitar la transmisión
clandestina y con ella la insolvencia. La ley protege al acreedor del titular del fondo a
transferir, a través de establecer reglas para los empresarios.

ELEMENTOS DEL FONDO DE COMERCIO


➔​ Bienes Materiales
➢​ Instalaciones, útiles y maquinarias → Son las cosas adheridas al inmueble
donde funciona el establecimiento. En esta incluyen los muebles, útiles, alarmas,
equipamiento informático, etc; destinados al servicio y explotación de la hacienda.
Estos bienes tienen carácter de relativa preeminencia.
Los muebles y útiles son también pertenencias del fondo de comercio, unidos a
este por su destino económico más que por una adhesión física o material.
Las máquinas son aparatos destinados a la fabricación, transformación, embalaje
o cualquier otro proceso que hayan de sufrir las materias primas o mercaderías.
➢​ Existencias en mercaderías y materias primas → Son los productos en
elaboración y las materias primas. Estas son cosas cuya venta o comercialización
constituye el objeto de explotación del establecimiento.
Las materias primas son las sustancias que se utilizan para la elaboración o
preparación de las mercaderías.
➔​ Bienes Inmateriales
➢​ Nombre y enseña comercial → este es el nombre del dueño o nombre de
fantasía, se adquiere por el uso. Este nombre es el cual el comerciante actúa en el
mundo del tráfico mercantil y goza de crédito, y con el cual adquiere los derechos y
asume las obligaciones atinentes a su empresa.
El nombre comercial deja de ser un atributo de la personalidad humana para
convertirse en un bien de naturaleza patrimonial.
➢​ Clientela → conjunto de personas que adquieren los productos o utilizan los
servicios.
Esta clientela no es un bien que pueda ser objeto de derechos, sino una situación
de hecho. Por lo que no puede afirmarse que con la transferencia del fondo de
comercio se transfiere también la clientela. Si el nuevo adquirente de la hacienda
no mantiene el prestigio de esta, podrá ocurrir que los clientes la abandonen.
➢​ Derecho al local → Si el dueño del fondo es propietario del local puede venderlo,
no venderlo o alquilarlo. Si el dueño del fondo es locatario se considera transferido,
salvo que esté prohibida la sublocación.
➢​ Patentes de invención → Son patentables las invenciones de productos o de
procedimientos nuevos, que entrañen actividad inventiva y que sean susceptibles
de aplicación industrial.
El inventor o descubridor de esta invención tiene un derecho absoluto y excluyente
a la explotación del invento o descubrimiento, pero limitando ese derecho a una
duración determinada, luego de la cual pasa a dominio público. Así ocurre que con
frecuencia un establecimiento comercial o industrial cuente en su patrimonio con
patentes de invención, elementos integrantes del fondo de comercio que se
transfieren con él.
➢​ Marcas de fábrica → Sirven para identificar productos o servicios (como el nombre
comercial identifica al comerciante y la enseña identifica al establecimiento). Se
obtienen mediante registro. Por un plazo de 10 años con posibilidad de renovación
indefinida cuando se pruebe su uso.
La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación
en contrario.
➢​ Dibujos y Modelos industriales → Son las formas incorporadas o aplicadas a un
producto industrial, que le confieren carácter ornamental.
Se consideran dibujos y modelos industriales aquellos aptos para dar a los
productos industriales una fisonomía o individualidad particular. A diferencia de las
patentes de invención, los dibujos y medios prevalecen los motivos puramente
estéticos (las patentes tienen motivos técnicos). Los mismos son elementos del
fondo de comercio y se transmiten con él.
➢​ Distinciones honoríficas → Diplomas, premios, medallas, trofeos, y demás
distinciones que son otorgados al establecimiento o a sus productos que forman
parte del fondo de comercio. Quedan excluidas aquellas que se otorguen al titular
del establecimiento, con carácter personal.

ELEMENTOS INTRANSFERIBLES
➢​ Inmuebles → Cuentan con un procedimiento especial (escritura e inscripción)
➢​ Créditos → No forman parte del fondo de comercio. Son créditos y deudas de
titularidad de la persona y no del establecimiento. La transmisión del establecimiento
no importa la de los créditos y deudas del titular, puesto que en nuestro derecho el
fondo de comercio no constituye un patrimonio separado. Los créditos y deudas no
se pasan al adquirente.
➢​ Libros y registros contables → los libros son de propiedad del dueño del
establecimiento, a quien se le impone la obligación de conservarlos por el plazo legal
(término de diez años después de cesar sus actividades); por consiguiente, no está
obligado a entregarla al adquirente, sin perjuicio de suministrarle la información
contenida en ella relativa a la actividad del establecimiento.
➢​ Contratos de servicios (bancos y proveedores) → Vinculaciones personales. No
se consideran incluidos en el fondo. Salvo pacto en contrario y con consentimiento
del tercero contratante.

Situaciones especiales
➔​ CONTRATOS DE TRABAJO
Constituyen un elemento integrante del fondo de comercio y se transfieren con este.
Art. 246 LCT (20744): En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento,
pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo
que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia. El contrato de
trabajo continuará con el sucesor y el trabajador conservará la antigüedad adquirida y los
derechos que de ella se deriven.
➔​ Autorización o habilitación administrativa para funcionar → Es un elemento
integrante de la hacienda. Se transfiere. Algunos establecimientos comerciales o
industriales necesitan, por diversos motivos (policía sanitaria, de seguridad, etc.), la
habilitación o autorización administrativa para poder funcionar.
➔​ Concesiones públicas/permisos de pesca/cuotas exportación → Muchas veces
son otorgadas en consideración de elementos personales. Hay que estar a lo que
dispongan las autoridades públicas.

VALOR LLAVE → es el valor estimado de la clientela, la publicidad realizada, el prestigio de


la marca, etc.
Determina la capacidad de la hacienda de producir económicamente.
Se representa como los beneficios futuros esperados y se le asigna valor económico.
Puede ser considerado como un activo intangible.
La llave del negocio: significa la capacidad de la hacienda de producir económicamente
y brindar beneficios al empresario.
El “valor llave” es la esperanza de obtener beneficios de la empresa. Debe haber
esperanza porque si de antemano se tiene la certeza de que no habrá utilidades, el
negocio no tendrá valor llave.
Esta tiene un valor económico, que indudablemente debe ser tenido en cuenta en todas
las operaciones vinculadas con la transferencia del establecimiento.
El valor llave es un valor agregado que vale más que lo que pone la organización que hace
que el fondo de comercio tenga más publicidad y competencia.

¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA?
La transferencia es toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o
gratuito de un establecimiento industrial o comercial (art. 2º).
Esta transferencia del fondo de comercio son los requisitos procedimentales para
transferir el fondo de comercio, es decir, la hacienda, todos los bienes materiales e
inmateriales.
Esta puede ser: directa, pública, privada o remate.
Sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros.

En cuanto a la publicidad, se debe hacer la transferencia con previo anuncio durante


cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva, a través de
edictos, y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento,
Esto se hace para la inoponibilidad a los terceros para guardar los derechos del acreedor
que los transfiere, y así tomen noticia y no se vean defraudados. Si no se puede cobrar hay
una responsabilidad solidaria de quienes no cumplen.
Se debe indicar: la clase, ubicación del negocio, nombre, domicilio del vendedor y del
comprador, y en caso que interviniesen, domicilio del rematador y domicilio del escribano
con cuya actuación se realizará el acto.
No es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley, pero la diferencia estará dada por la
responsabilidad frente a terceros que asume el comprador, pues si no se sigue el
procedimiento establecido, el comprador quedará sometido a pagar deudas anteriores a su
adquisición, ignore o no su existencia.

El vendedor le debe suministrar un listado de todos sus créditos y deudas.

La ley otorga a los acreedores la posibilidad de oponerse y cobrar sus créditos y, de


esa manera, impide que se haga efectivo el pago del precio antes de ser desinteresado.
Entonces, el acreedor no tiene derecho a impedir la venta ni a retrotraer los plazos de
vencimiento de su obligación. La oposición es, no a la transferencia, sino a que el
precio sea pagado al enajenante. No se frustra la operación, pero tiene la obligación de
que el titular conserve el crédito para hacerle juicio. Si el importe de la oposición es
mayor al precio de la venta del fondo de comercio, esta se cancela (Art° 8).

La ley establece que el contrato se firme, haya o no oposición luego de los diez días
destinados a esta. Si hubiere oposiciones, la persona designada (comprador, rematador o
escribano) retendrá en el momento de la firma del contrato el dinero, para luego
depositarlo por veinte días en la cuenta especial. Transcurrido el plazo, las sumas no
embargadas deben ser retiradas para entregarlas a quien corresponda.

Para que el documento de titular sea válido y oponible contra terceros, este se debe
de inscribir en el Registro Público de Comercio.

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA
1)​ ACUERDO MARCO O PROMESA DE ENAJENACIÓN (declaración activos y
pasivos)
Acuerdo preliminar, en donde se identifican los activos (sea el establecimiento o los
bienes materiales e inmateriales que integran), y se identifican los pasivos (sean los
créditos adeudados, el nombre y domicilio de los acreedores, el monto de los créditos y las
fechas de vencimiento).
2)​ PUBLICACIÓN
Se anuncia por cinco días en el boletín oficial o en uno o más diarios del lugar en que
funcione el establecimiento. En esta se especifica el contenido, sobre la clase y ubicación
del negocio, el nombre y domicilio del vendedor y comprador, y el nombre y domicilio del
rematador o escribano.
3)​ RÉGIMEN DE OPOSICIONES
Tienen derecho de oponerse los acreedores afectados por la transferencia, los
denunciados y los omitidos que presenten títulos o acrediten con libros.
Este régimen se da en el plazo de 10 días contados a partir de la última publicación.
Si hubiere oposiciones, la persona designada (comprador, rematador o escribano) retendrá
en el momento de la firma del contrato el dinero, para luego depositarlo por veinte días
en la cuenta especial.
Transcurrido el plazo de 20 días, se inicia la demanda y las sumas no embargadas deben
ser retiradas para entregarlas a quien corresponda. Si no hay oposiciones o no se obtiene
embargo, se restituye el embargo. Si se embarga, suma indisponible hasta sentencia, y
petición de restitución previa caución o garantía.
4)​ TRANSMISIÓN
Transcurrido el plazo de 10 días luego de la última publicación, se suscribe el documento,
se paga el precio completo de la transferencia y se entrega el establecimiento.
5)​ INSCRIPCIÓN EN RPC
Se inicia la inscripción de transmisión de titularidad en el Registro Público Comercio.
Y también se inicia la inscripción de transferencias en registros complementarios (si
hubieron patentes y marcas incluidas en su fondo de comercio).
CONTABILIDAD
La contabilidad refleja el estado patrimonial.

¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD?


Según Vitolo, la contabilidad no se trata de una obligación, puesto que, de acuerdo con
el art 724 del CCyCN, el incumplimiento por parte del sujeto de la obligación importa que
sea pasible de una sanción jurídica.
Por ende, la contabilidad sería una carga para quienes llevan a cabo una actividad
económica organizada, no una obligación, ya que se trata de una conducta que es
necesario observar cuando un sujeto interesado quiera obtener un resultado jurídicamente
relevante. La carga no conduce a una sanción jurídica, sino que solo a una sanción
económica y una situación de desventaja.

Art 320, Obligados. Excepciones → Están obligadas a llevar contabilidad todas las
personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son
titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de
servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la
habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma
Sección. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las
obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones
liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de
empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la
enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal
de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades
que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según
determine cada jurisdicción local.
En el código actual, QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD:
➔​ Las personas jurídicas privadas (Sociedades)
➔​ Quienes realizan una actividad económica organizada
➔​ Titulares de una empresa o establecimiento

EXCLUIDAS DE LLEVAR CONTABILIDAD:


★​ Personas humanas con profesiones liberales
★​ Personas humanas que realicen actividades agropecuarias y conexas no
ejecutadas y organizadas en forma de empresa
★​ A quienes les resulta inconveniente

PRINCIPIOS
Art 321, Modo de llevar la contabilidad. → La contabilidad debe ser llevada sobre una
base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que
deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las
correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la
documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su
localización y consulta.
LOS PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD SON:
➢​ Claridad → permite conocer de forma rápida y fácil la situación de la actividad que se
desarrolla.
➢​ Veracidad y Exactitud → no se debe falsear ni ocultar ninguna circunstancia
referente a situación patrimonial de la empresa y debe expresar, con la mayor
aproximación posible, los valores que integran los diversos rubros.
➢​ Uniformidad → para efectuar comparaciones o comprender la relatividad de los
valores involucrados.
Además, las registraciones no deben ser arbitrarias, por lo que los asientos deben
respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma
metódica y que permita su localización y consulta.

REGISTRO PÚBLICO
Un registro es un legajo.
Regulado bajo la vigencia del Código de Comercio, este organizaba el Registro Público del
Comercio, en el que se matriculaban a los comerciantes, los cuales tenían la obligación
de matricularse para ejercer el comercio y llevar sus libros atados allí.
Este registro al ser público lo pueden ver todos, es decir, todos pueden acceder a él y
conocer lo que está anotado.
Sin embargo, en 2015, con la derogación del código, el comerciante dejó de existir como
categoría jurídica y dejó de ser necesaria la matriculación. El Registro Público de Comercio
dejó de existir, sustituyendose por el Registro Público, el cual solo registra determinados
actos y sucesos.
El registro público da publicidad de información. Los registros públicos son locales (de
cada jurisdicción provincial). Estos deben remitir testimonio de la documentación para la
toma de razón por el registro nacional.
Hoy tenemos la inspección general de justicia que es un organismo administrativo lleva el
registro en la ciudad autónoma de buenos aires, sin embargo esta no es una provincia y
solo lleva un registro local. Lleva el registro público de comercio.
Entre las cosas que registra, se incluyen:
➔​ Las empresas,
➔​ Las transferencias del fondo de comercio,
➔​ La contabilidad,
➔​ Los agentes auxiliares (martilleros, corredores),
➔​ Anotación de la sociedad,
➔​ Las matrículas e inhabilidades para ejercer,
➔​ Todos los actos societarios,
➔​ Entre otras.

El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe


presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público
correspondiente. (Art 323)
Antes de llevar contabilidad, se debe pedir autorización al Registro Público
correspondiente, el cual debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública.

Los libros y registros deben conservarse por el mínimo de 10 años (salvo que haya
una ley que disponga un plazo mayor). Los herederos los deben conservar hasta que se
cumpla el plazo.

Principios para la confiabilidad de un sistema de contabilidad: Cronología, Actualización,


Salvedad de las Correcciones, y Unidad de idioma y moneda.
La contabilidad es un medio de prueba que puede ser utilizada en juicio. Es el medio
de prueba por excelencia cuando se trata de un conflicto entre partes que llevan a
cabo la contabilidad.
Para que valgan como prueba tienen que estar llevados en forma legal. Los registros hacen
plena prueba contra su titular aún si no se llevan en legal forma sin que pueda ser admitida
plena en contrario.
Cuando es un juicio entre personas que llevan contabilidad, si una de las partes lleva a cabo
en legal forma y la otra no lo muestra en juicio, será presunción en contra de quien no la
lleva. Si ambos llevan contabilidad en legal forma y surgen asientos contradictorios, el
juez debe desestimar la prueba y usar las demás pruebas.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Antes solo los comerciantes matriculados estaban obligados a rendir cuentas. Hoy, tienen la
obligación de rendir cuentas toda persona que realiza actos de administración o
gestión actuando respecto a bienes ajenos, ya sea por mandato legal o contractual.

Art 858, Rendición de Cuentas, Definición → Se entiende por cuenta la descripción de los
antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto
singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona
interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
* RENDIR → explicar, demostrar el significado de algo, dar cuenta de un resultado.
La CUENTA es la descripción de los hechos, antecedentes y resultados pecuniarios
de un negocio; conjunto de actos, operaciones, resultados de los actos jurídicos
patrimoniales.
La RENDICIÓN DE CUENTA es poner en conocimiento de la persona interesada de los
hechos, antecedentes y resultados de la operación o actividad. La rendición de cuenta
entonces brinda información al legitimado, le importa explicar detalladamente las
razones del obrar cumplido y cuales son los aspectos jurídicos, económicos,
contables, negociables y de oportunidad.

La obligación de rendir cuentas es una obligación de hacer (no de dar suma de dinero).
Es una exposición que tiene que ser clara documentada y ordenada de los actos llevados a
cabo, que se le impone o es obligatoria para todo aquel que administre patrimonio
ajeno, o celebre un contrato y afecte un patrimonio ajeno aún cuando lo hiciera en
nombre propio.
Es obligatoria para todo aquel que administre un patrimonio ajeno. El administrador debe
explicar cuál fue el resultado de los negocios que hizo esa persona, que negocios hizo y
que resultado tuvo.
La obligación de rendir cuenta tiene una fuente legal (la ley) y una fuente convencional
(contrato).
La rendición de cuenta es obligatoria cuando se ve comprometido el orden público.
Si la rendición de cuenta es una obligación dispensada por las partes de un contrato es
porque no altera el orden público (ej mandato).

* Se puede rendir cuentas a través de la contabilidad o de toda la documentación esencial.


Debe quedar asentado en la contabilidad del apoderado, y luego en la rendición de cuentas
se presenta el patrimonio del apoderado.

SUJETOS EN LA CONTABILIDAD
★​ Sujetos obligados → son los que están obligados a llevar su contabilidad y la deben
presentar, y sino hay sanción. Art 330.
★​ Sujetos exentos → puedo no llevar mi contabilidad, no estoy obligado a no llevarla,
por lo que puedo llevarla pero estoy exento.
★​ Sujetos facultados → todos, todos estamos obligados a llevar nuestra contabilidad.

Requisitos de la rendición de cuentas


Art 859, Requisitos. La rendición de cuentas debe:
a)​ Ser hecha de modo descriptivo y documentado;
b)​ Incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su
comprensión;
c)​ Acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de
uso no extenderlos;
d)​ Concordar con los libros que lleve quien las rinda.
Documentación → el respaldo en las constancias documentales que instrumenten las
operaciones que fueron llevadas a cabo, y en los asientos de los libros en los casos de que
exista obligación de llevar los libros contables.
Descripción → tienen que existir referencias y explicaciones razonablemente
necesarias para poder comprender esa rendición de cuenta. No basta con solo los
documentos con información.

Art 860, Obligación de rendir cuentas → Están obligados a rendir cuentas, excepto
renuncia expresa del interesado:
a)​ Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio;
b)​ Quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es
apropiada a la naturaleza del negocio;
c)​ Quién debe hacerlo por disposición legal. La rendición de cuentas puede ser
privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez.

REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Los representantes están obligados a rendir cuentas, estoy llevando a cabo actos
jurídicos en nombre de otra persona y con imputación directa de otra persona.
En representación va a haber tratamiento con terceros en representación de otra
persona.
Hay distintos tipos de representación:
★​ Representación legal → es la que está dispuesta por la ley, ej: padres respecto de
los hijos. O puede ser también
★​ Representación convencional → está es que las personas se ponen de acuerdo,
es convención, se ponen de acuerdos dos personas de que una representa a la otra.
Ej: apoderamiento de los abogados para representarnos en un juicio.
★​ Representación aparente → este tipo de representación es importante, ya que,
tenemos que definir cómo se van a imputar los actos a empresarios, cuando esta
representación no es ejercida por el representante legal. Es decir, esta
representación es para aquellas terceras personas (aquellos empresarios) que
contratan (a dependientes) en su nombre, ya que estas terceras personas están
habilitados para representar a sus representantes legales.
Es decir, esta se da cuando una persona permite que otra persona lleve adelante
actos invocando su nombre frente a terceros. Ej: dependientes o empleados con la
empresa

La representación involucra llevar adelante actos jurídicos con imputación a un


tercero que está siendo representado.

La representación produce efectos directamente para el representado (359); alcanza a


los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los
actos necesarios para su ejecución (360). La existencia de supuestos no autorizados y las
limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si éstos las conocen o
pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia (361).
Ejemplo, quien represente a la sociedad actúa fuera del objeto de la sociedad y
apartándose de sus fines. Los actos de este representante no serán oponibles a
terceros. Son actos notoriamente extraños.

Art 861, Oportunidad.


Nos obligamos a respetar el contrato y por ende, este contrato que hicimos de
representación se debe cumplir también la rendición.
Las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes, o dispone la
ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha:
a)​ Al concluir el negocio;
b)​ Si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los
períodos o al final de cada año calendario.
Las cuentas deben rendirse en la oportunidad en la que estipulan las partes,
convencionalmente; o cuando lo disponga la ley, legalmente.
Si no, se debe hacer al concluir el negocio o, si es un negocio ejecución continuada,
cuando termine los períodos o al final de cada año.

Aprobación, art 862.


La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente.
Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en
su defecto, en el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser
observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año
de recibida.
Expresa → perfecciona mediante una devolución de una copia que presta conformidad.
Tácita → casos que no exista plazo legal ni convencional, van a quedar aprobadas si no
resultan observadas en el plazo de 30 días. Existe el plazo de un año de caducidad de
observar la rendición de cuentas solo por errores de cálculo o registración.

Juicio de Rendición de Cuenta


La rendición de cuentas se realiza, generalmente, de manera privada. Frente a la
negativa de alguna de las partes a brindar o a aprobar las cuentas, está previsto el
juicio de rendición de cuentas.
Etapas:
1)​ Demanda ordinaria para que se condene a rendir cuentas frente a la negativa.
2)​ Incidente para la presentación
3)​ Ejecución del saldo que resulte reconocido y sentenciado
AGENTES AUXILIARES DE COMERCIO
Hay sujetos que son profesionales (con título universitario).
Son importantes porque ayudan a la intermediación.
Intermedian de alguna manera u otra entre la oferta y la demanda.
Cumplen una actividad auxiliar que interviene con la actividad económica organizada.
Ayudan a la consecución de actos jurídicos en el contexto de la actividad económica
organizada.
Su función es la de facilitar la realización de operaciones mercantiles entre el
comerciante (la empresa o quien ejerza la actividad económica organizada) y el público
en general.

CORRETAJE
Este es un contrato, regulado de forma amplia.
Art 1.345, Definición. → Hay contrato de corretaje cuando una persona, denominada
corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios
negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes.
Este contrato tiene por objeto que una persona determinada se acerque e intermedie,
para lograr actos jurídicos. Ej: las inmobiliarias se acercan, no pueden tomar partido por
ninguna parte en especial, cualquier cláusula que asuman es totalmente nulo en ese
sentido, no pueden generar un beneficio mayor a ninguna parte.

CORREDORES
Su función es mediar entre la oferta y la demanda para facilitar la aceleración de
contratos. Este no tiene que tener representación con ninguna de las partes, ni tener
relación de dependencia.
El corrector no puede tomar partido por ninguna de las partes, es solo el encargado de
facilitar el logro del acto jurídico.
Por ende, las características del corredor deben ser iguales que las de un juez, este debe
ser de forma autónomo, imparcial, tomar decisiones de manera personal, e
independiente.

CORREDOR → MARTILLERO
Art 1, Ley 20.266, Condiciones habilitantes → Para ser martillero se requieren las siguientes
condiciones habilitantes:
a)​ Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b)​ Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las
reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.
El martillero y corredor tienen que ser mayores de edad, no estar inhabilitados según el
artículo 2, deben poseer título universitario y estar matriculados de la jurisdicción
correspondiente.
Si no cumplen con los requisitos pero aún así ejercen el corretaje, no van a tener acción
para cobrar retribución de ninguna especie.

* Los corredores tienen derecho a cobrar comisión de los actos jurídicos que logran
celebrar.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Las propiedades intelectuales son todas aquellas creaciones inmateriales susceptibles
de ser apropiadas. Las leyes que reglamentan el derecho de propiedad intelectual buscan
proteger y regular a las creaciones del intelecto. Se caracterizan estos derechos por ser
bienes inmateriales que permiten la exclusividad sobre ciertos actos de explotación
pero con limitación temporal. Son parte de los elementos inmateriales de la empresa.
Se deben proteger el resultado de la propiedad inventiva del ser humano, proteger
aquellas ventajas patrimoniales.
La constitución nacional dice que toda persona es dueña exclusiva de su invención.

Origen - Derecho de Propiedad


Amparado en el art 17 de la Constitución Nacional, hay que tener en cuenta el principio de
inviolabilidad de la propiedad, y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de
ella (sino en virtud de sentencia fundada en ley). Más tarde, menciona que “Todo autor o
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término
que le acuerde la ley”. Esta parte reconoce a la propiedad intelectual.
Es propiedad pero tenes una propiedad limitada con condiciones. Esta es entregada por un
tiempo limitado, no es perpetuo.
* Fuente del derecho de propiedad intelectual → artículo 17 y 14.

Derechos de Propiedad Industrial


La propiedad intelectual son ideas que creó una persona. Son creaciones de intelecto
inmateriales.
Los derechos de propiedad intelectual comprenden aquellos que tienen aplicación en el
campo de la industria (inventos, marcas, diseños y modelos industriales, secretos
industriales, etc.).
La protección de estos derechos se concreta a través del reconocimiento de un derecho
de propiedad en favor del titular de una marca, patente de invención, diseño o dibujo
industrial, modelo de utilidad, entre otro, que le permite al titular el poder derecho de
explotar y comercializar el objeto protegido, pudiendo excluir a los terceros de dicha
utilización salvo que medie la autorización del mencionado titular.

La propiedad intelectual se divide en: los derechos de propiedad industrial y los derechos
de autor.

* Es importante darle un reconocimiento al autor de esta propiedad intelectual para


incentivar, fomentar la investigación, haciendo que así progrese la humanidad.

Derechos de la propiedad intelectual


➔​ Patente → es para los inventos (la patente excluye la combinación de alimentos).
➔​ Marca → es una identificación, me identifica a mi (está puede ser prorrogada), es un
signo distintivo (ej: logo).
➔​ Derechos de autor → creaciones del intelecto artístico (como los musicales,
teatrales).
➔​ Diseños y modelos industriales → forma que se le asigna a los productos (como
la forma de la coca cola).
GATT / ADPIC → Surge porque los miembros de la OMC tienen interés en cómo cada uno
de ellos protege la propiedad intelectual de sus socios comerciales. Las normas
GATT/ADPIC establecen estándares mínimos que todos los Estados miembros deben
de respetar para la protección de la propiedad industrial.
Entienden como propiedad industrial:
➔​ Derechos de autor y conexos;
➔​ Marcas de fábrica o de comercio;
➔​ Indicaciones geográficas;
➔​ Dibujos y modelos industriales;
➔​ Patentes;
➔​ Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados;
➔​ Entre otros.
Todo esto tiene como finalidad la promoción de la innovación tecnológica, lo que otorga
beneficios recíprocos de productores y usuarios.
Los Estados miembros deben dictar en la legislación local estos estándares mínimos de
protección (art. 1º) e igualdad de trato (art. 3º)

Además, podemos decir que en la propiedad intelectual, hay una lucha de poderes.
Ya que, ¿quiénes son los grandes productores o generadores de derechos de propiedad
intelectual? Los países desarrollados son los grandes generadores de propiedad
intelectual bajo la forma de patente, por ello, estos pretenden lograr altos estándares de
protección (queriendo que los otros países no se copien).
Esto tiene que ver con el comercio de organismos internacionales.
Se plantea en que se pueda vender los inventos, pero que haya una ley que ampare mi
propiedad intelectual y así no se copien en tu país de mi propiedad intelectual.
Por ello, hay estándares de la patente, que el acuerdo ADPIC creo, que nos vimos
obligados a aceptar, ya que si no aceptamos ese acuerdo no vamos a poder comerciar
entre los países. Este acuerdo causó que cambiemos la ley de patente, como tuvimos que
cambiar que los remedios sean patentados.

Esta patente me da un derecho exclusivo, que pueda explotar o que otros exploten
este producto, durante 20 años.
Esto me da el monopolio, esto hace que afecte la competencia de mercado, haciendo que
no obtenga competencia.
Un mecanismo que tiene el estado es la una licencia de que si el producto tiene abusó de
competencia, entonces el estado tiene el derecho de darle aquella licencia del producto
a otra persona para que no haya abuso de competencia.
PATENTES
Están reguladas por la Ley 24.481, por el GATT/ADPIC y el Convenio de París. Con la
reforma del 94, los tratados internacionales adquieren una jerarquía superior a la de las
leyes (conforme al artículo 75 inciso 22), por lo que se tuvo que adaptar el derecho interno
al internacional (a las ADPIC).

Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que


sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.
a)​ A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que
permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.
b)​ Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en
el estado de la técnica.
c)​ Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos
que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o
escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el
país o en el extranjero.
d)​ Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se
deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
e)​ Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención
de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como
comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería,
las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Este es el artículo principal de la ley. En primer lugar define la palabra invención como toda
creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento
por el hombre.
El artículo dice que serán patentables estas invenciones sean de productos o de
procedimientos.

En todos los casos, debe cumplir con los tres requisitos de patentabilidad:
★​ Novedad,
★​ Actividad inventiva,
★​ Aplicación industrial.
Las patentes protegen aquellas invenciones nuevas, con altura inventiva y aplicabilidad
instrustrial.

Es un bien intangible y, al igual que un título de propiedad inmobiliario o automotor, el


titular puede venderlo, dejarlo como herencia e incluso regalarlo.

PLAZOS DE PROTECCIÓN
Las patentes se protegen durante veinte (20) años y los modelos de utilidad diez (10)
años, en ambos casos por única vez.
Los plazos comienzan a correr desde la presentación de la solicitud y no son
renovables ya que, al finalizar el período, pasarán a ser de dominio público.
No hay renovación en los plazos de tiempo porque, según el juez, luego de 10 o 20
años dejó de ser novedoso.

La INPI nos declara que una patente se considera como una invención a cualquier
solución técnica novedosa aplicada a un problema existente. Se inicia cuando el problema
es detectado y se propone una resolución específica utilizando elementos conocidos que,
combinados de una manera especial, dan origen a un nuevo objeto desconocido hasta el
momento en el ámbito técnico.
Algunas invenciones no parten de algo preexistente, sino que definen de cero una nueva
tecnología que reemplaza a la anterior, como en su momento lo fue el rayo láser o la
tecnología digital versus la analógica.

¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?


Una invención es una solución a un problema técnico, es decir, se crea algo nuevo o que
mejora algo viejo.
Esta es la creación de un mecanismo, producto, método o proceso → puede ser algo
completamente nuevo o mejora de un producto o proceso ya conocido.

DERECHOS OTORGADOS: Esta patente tiene derecho de propiedad industrial que el


Estado otorga al inventor para ejercer la exclusividad sobre su creación. Esto lo habilita a
impedir que terceros, sin autorización, realicen actos de fabricación, uso, oferta, venta o
importación del producto o procedimiento patentado.
➔​ Exclusividad en fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del objeto
de la patente.

Las PATENTES tienen un plazo de protección de veinte (20) años y estos comienzan a
correr desde la presentación de la solicitud, y no son renovables ya que, al finalizar el
período, pasarán a ser de dominio público, ya que el legislador considera que estos luego
de los 20 años dejan de ser novedosos.
* La patente tiene un límite de tiempo, porque cuando ya no es novedoso, pasa a ser de
dominio público.

TIPOS DE PATENTES
★​ Patente de Producto
La ley establece que cuando la materia de la patente es un producto, se le impide a
terceros la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación de producto
patentado.
Dentro de producto entran los dispositivos, máquinas, sustancias químicas y otros
objetos con características determinadas.
★​ Patente de Procedimiento
El procedimiento es una sucesión de etapas o de operaciones que se traducen en un
resultado concreto.
La ley establece que cuando la materia de la patente es un procedimiento, se le impide a
terceros el uso de procedimiento patentado y de fabricación, uso, oferta para la venta,
venta o importación de producto obtenido por procedimiento patentado, pero no
reconoce efectos sobre el resultado obtenido. Dado que el resultado (por ejemplo una
sustancia química) no es el objeto de una patente de procedimiento, cualquiera podría
llegar a este empleando métodos distintos al patentado.

★​ Patente de Adición o Perfeccionamiento


Se otorga a todo aquel que mejora una invención patentada (art. 51). Ejemplo, cuando
la haga útil para otro destino. Es decir, a una patente ya establecida se le pueda adicionar
una mejora o un perfeccionamiento.
Esta adición es una disposición o forma nueva introducida a una herramienta o
dispositivo que genere una mejor utilización de dicho producto.
El certificado de adición o perfeccionamiento puede darse sobre una invención
propia o ajena.
Se puede mejorar en el momento de los 20 años que la patente entró en exclusividad. Y se
otorga por el tiempo de vigencia que le resta a la patente mejorada (art. 52).
Cualquier persona puede adicionar una mejora a la patente.
Sin embargo, la persona que adiciona la patente, aquellos derechos que tiene esa adicción
los va a tener la persona que crea la adición, pero los derechos que genere la patente
por sí sola, los tiene la persona que creó aquella patente.

PROTECCIÓN DE LAS PATENTES


La protección del producto y el procedimiento genera un beneficio en la sociedad.
Es un derecho exclusivo que le otorga el Estado al inventor (título de concesión).
Se protege productos o procedimientos a cambio de que este divulgue a la sociedad
el fruto de su investigación.
Por ende, como está beneficia la sociedad, se le confiere a la patente, el impedir que
terceros, sin autorización, realicen actos de fabricación, uso, oferta, venta o
importación del producto o procedimiento patentado.

Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, la


protección de la patente no es mundial.
* En los demás países, si quiero obtener el título de patente, voy a tener que pedir el título
en todos los demás países para obtener aquel derecho exclusivo de mi innovación.

MODELOS DE UTILIDAD
Están regulados en la ley 24.481. Los modelos de utilidad pueden ser una disposición o
forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,
dispositivos u objetos conocidos que impliquen una mejor utilización en la función a la
que estén destinados.
En todos los casos, debe cumplir solo con dos de los requisitos de patentabilidad:
★​ Novedad
★​ Aplicación industrial

Los modelos de utilidad protegen aquellas formas o disposiciones nuevas, de uso


práctico, que implican una mejora funcional. Protege sólo productos.

Cualquier adición que se haga en un modelo de utilidad debe mejorar el producto, y


se requiere para esto que sea una novedad y que pueda ser de aplicación industrial.
DERECHOS OTORGADOS: Este modelo de utilidad tiene derecho de propiedad
industrial que el Estado otorga al inventor para ejercer la exclusividad sobre su creación.
Esto lo habilita a impedir que terceros, sin autorización, realicen actos de fabricación, uso,
oferta, venta o importación del producto o procedimiento patentado.
➔​ Exclusividad en fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación.

Los MODELOS DE UTILIDAD tienen un plazo de protección de diez (10) años y estos
comienzan a correr desde la presentación de la solicitud, y no son renovables ya que, al
finalizar el período, pasarán a ser de dominio público, ya que el legislador considera que
estos luego de los 10 años dejan de ser novedosos.
Aunque los modelos de utilidad no requieren ser tanto una novedad, porque estas son
invenciones de menor jerarquía que las patentes. Estos carecen del nivel inventivo de
la patente, ya que no requieren novedad absoluta. Alcanza con que el invento no haya
tenido explotación en la Argentina al momento de solicitarse.
Estos modelos de utilidad son una nueva configuración o una nueva estructura que
proporciona alguna ventaja

SISTEMA DE PATENTES
No existe a nivel mundial un sistema de patentes único, cada país tiene su propio
sistema de patentes.
Las patentes deben estar dentro de los límites impuestos por las obligaciones contraídas en
los tratados.
En las patentes, influye cuán novedoso sea el grado de desarrollo tecnológico y las
políticas públicas.
Crítica al sistema→ el sistema de patentes favorece al monopolio, en donde dentro de un
mercado hay solo un oferente de un producto, o un servicio, entonces lo que genera este
sistema de patentamiento es que no haya competencia, haya solo un monopolio.

TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE PATENTE


El derecho a la patente se puede TRANSFERIR vía sucesión o donación, vía cesión
(sea a título gratuito o a título oneroso) y vía licencia otorgando permiso para la explotación
del producto patentado al licenciatario.
Entonces, se transfieren los derechos de patente cuando:
➢​ Sucesión por muerte del inventor (los derechos de patente pasan a la herencia).
➢​ El titular los transfiere por vía cesión, es decir, los transfiere porque quiere, sea a
título gratuito o oneroso.
En este caso, el titular debe hacer la transferencia de titularidad de la patente, y la otra
persona que pasa a ser el titular debe hacer la inscripción en el INPl para tener
eficacia frente a terceros.
➢​ Puede ser también a vía licencia obligatoria, las cuales son otorgadas por el
Estado sin autorización del titular y bajo los supuestos de:
➔​ Por falta o interrupción de explotación (art. 43) si se cumplen 3 años
desde la concesión o 4 desde la presentación de la solicitud sin explotar.
Cualquier persona puede solicitar autorización para utilizar la invención.
➔​ Por conductas anticompetitivas (art. 44), como lo puede ser la fijación
precios excesivos o la negativa abastecimiento al mercado.
➔​ Por emergencia sanitaria y de seguridad nacional (art. 45)
➔​ Por dependencia de patentes cruzadas (art. 46)

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
El artículo 4 dice que las invenciones serán patentables siempre que sean nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
1)​ El objeto de la patente debe ser una novedad, una invención, → un invento es
novedoso cuando la relación de causa a efecto, entre el medio empleado y el
resultado no era conocida.
2)​ Debe poseer actividad inventiva (debe haber estado sujeto a una investigación).
Esta novedad “no puede estar comprendida en el estado de la técnica”, es decir, el estado
de la técnica se lo entiende como el conjunto de conocimientos técnicos que son
públicos, y si patentó algo, esto no puede existir, ni tampoco puede llegar a ser
comprendido por el estado de la técnica, en donde, una persona (sea medico, tecnico, o
etc) no debe poder por su simple conocimiento llegar a lo que yo llegue.
Una patente es algo nuevo, que no se puede deducir por el estado de la técnica.
3)​ Debe tener aplicación industrial,
Si la patente no tiene aplicación industrial, no es una patente, porque se debe poder
aplicar en el área industrial, porque esta patente, o esta invención no puede ser una sola
cosa única, (como las obras de derechos de autor que son únicas, y estas como se las
considera únicas no son patentes, sino que son tomadas como derechos de autor).

NO SE CONSIDERAN INVENCIONES:
➔​ Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
➔​ Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las
obras científicas.
➔​ Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de
computación.
➔​ Las formas de presentar la información.

LEY DE GENÉRICOS
Esta ley establece que al momento de prescribir un medicamento, el médico ponga el
nombre genérico de la droga, y cuando vayas a comprar aquella droga, puedas comprar
cualquier marca que vos quieras, solo que el médico no puede poner la marca, es decir, ej:
pones paracetamol en la receta y vos compras la marca que vos quieras.

INVENCIONES LABORALES TIPOS


➔​ INVENCIONES POR ENCARGO
El empleador pone toda su maquinaria para que el trabajador invente algo, los
derechos de patente son del empleador, pero el trabajador puede pedir una remuneración
suplementaria.
➔​ INVENCIONES DE SERVICIO
Realizadas por el trabajador contratado para investigar, el derecho va a ser del
empresario, el cual se reversa la explotación, pero el trabajador tiene derecho de una
remuneración justa según lo que vale el invento.
* La diferencia entre las invenciones por encargo y las invenciones por servicio es que, en
las invenciones por servicio, el empleado realiza una invención en el horario habitual del
trabajo, este no fue contratado con el fin de realizar una invención, en cambio las
invenciones por por encargo, el trabajador fue contratado únicamente para poder realizar un
invención.
➔​ INVENCIONES LIBRES
Son aquellas invenciones realizadas por una persona de manera libre, este no fue
contratado para realizar una invención, ni lo hizo en su horario de trabajo, solamente lo hizo
en su horario libre.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LA PATENTE


1.​ SOLICITUD DE LA PATENTE
Se presenta una solicitud (100 % digital) ante la INPI.
La solicitud debe cumplir con (requisitos):
1.​ Denominación y descripción de la invención
2.​ Los planos y dibujos requeridos para su comprensión
3.​ Una o más reivindicaciones (definen el objeto para el que se solicita la protección)
4.​ Resumen de la descripción para su publicación
5.​ Constancia de pago de los derechos
6.​ Documentos de cesión de derechos y de prioridad
Además, la solicitud de la pasante debe cumplir con confidencialidad, en donde el
expediente solamente puede ser consultado por el solicitante o autorizados hasta el
momento de la publicación.
E incluso también, esta solicitud va a tener prioridad frente a varias presentaciones iguales,
en donde quien obtiene el derecho a la patente va a corresponder a la más antigua, es
decir, quien primero presente la solicitud va a obtener va a obtener prioridad. Siempre y
cuando no haya transcurrido un año de la presentación original.
Y a partir de la fecha de solicitud se computan los 20 años de vigencia de la patente.

2.​ ADMISIÓN DEL TRÁMITE


Luego de haber llegado la solicitud de la patente, se hace un examen, de la cual se hace
cargo la Administración Nacional de Patentes, estos se ocupan de controlar los datos del
solicitante y la documentación presentada, y también pueden pedir documentación
adicional. Este examen solo es preliminar, utilizado para analizar los requisitos formales.
3.​ PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD
Se publica la solicitud dentro de los 18 meses desde la fecha de presentación, para que
terceros opinen o se opongan a esta publicación por si hay algo parecido a otra patente, etc.

Una vez hecho este examen, la ANP procederá a publicar la solicitud de patente en
trámite dentro de los 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación (art. 26).
4.​ OBSERVACIONES DE TERCEROS
Siempre las publicaciones, existe el principio de publicidad que tiene por objetivo dar a
conocer a terceros una situación, para que estos puedan oponerse o observar.
Dentro de los 60 días desde la publicación, cualquier persona puede observar con
sustento en la falta de alguno de los requisitos, y cualquier denegación de solicitud que
se presente se debe expresar con motivos.

5.​ EXAMEN DE FONDO


* En las marcas no hay examen de fondo de igual calibre que las patentes.
Pasados los 60 días, se da el examen de fondo, un estudio por un técnico
especializado en el sector de la técnica que tiene como fin establecer que se
verifiquen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación en el campo de
la industria.
Aprobados todos los requisitos que correspondan, la ANP procederá a extender el título (art.
30).
6.​ RESOLUCIÓN
Si el inpi deniega tal solicitud, el solicitante tiene 30 días para poder interponer recursos
de reconsideración frente al inpi, como el recurso de reconsideración (en donde
reconsidere el porqué se negó la solicitud). Y luego del rechazo queda habilitada la vía
judicial.
Si se concede la solicitud, la administración nacional de patentes extiende el título del
derecho a la patente.
Además, el derecho a la patente tiene el principio de presunción de legitimidad.

7.​ PUBLICIDAD
La ANP debe publicar el anuncio de la concesión de la patente en su boletín, debiendo
incluir en este aviso:
➔​ N° de la patente
➔​ Nombre, apellido, nacionalidad y domicilio del inventor
➔​ Resumen de la invención y de las reivindicaciones
➔​ Boletín en que se publicó la solicitud
➔​ Fecha de la solicitud y de la concesión
➔​ Plazo por el que se otorgó

NULIDAD DE LA PATENTE
La nulidad es una sanción legal que priva de efectos al acto jurídico causando un efecto
retroactivo.
* La nulidad solo puede ser pedida por causas preexistentes.
Las patentes de invención y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o
parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de una
ley. (art 59)
Entonces, habrá nulidad cuando:
➢​ Haya una inexistencia de requisitos de patentabilidad (innovación, actividad
inventiva o aplicación industrial).
➢​ Materia patentada prohibida por la ley
➢​ Vicios en el procedimiento de otorgamiento (ej. que alguna etapa se haya omitido)
→ el acto administrativo siempre se presume legítimo, ya que, si es otorgado por la
administración entonces uno lo entiende como legítimo; sin embargo puede suceder
que la presunción de legitimidad de ese acto pueda ser desvirtuada.

ACCIÓN DE NULIDAD
La nulidad se ejerce por acción judicial, ya que quien puede decir que este acto es nulo,
solamente es un juez, por ello este se hace por vía judicial y no administrativo.
La acción judicial se comienza con la demanda (por quien alega ser el verdadero inventor)
y luego está la defensa o excepción (en demanda iniciada por el titular por cese de uso o
explotación)

CADUCIDAD DE LA PATENTE
* La caducidad implica el “no uso de..”
Esta se puede dar por:
➔​ Vencimiento de vigencia
➔​ Renuncia del titular
➔​ Falta de pago de tasas anuales
➔​ Licencia obligatoria y continua falta de explotación
➔​ Cuando concedido el uso a un tercero no lo explota en dos años
La caducidad se puede declarar por vía administrativa, en donde el organismo mismo
plantee la caducidad de la patente o que un tercero pida la caducidad.
El efecto de la caducidad es que termina el derecho de patente, caduca este derecho,
haciendo que la patente pase a dominio público.

* Tanto la nulidad como la caducidad se producen de pleno derecho.


* Se pueden promover por acción u oponer por excepción.

ACCIONES JUDICIALES
➢​ Acciones civiles de fondo: cese de uso - daños y perjuicios
➢​ Acciones penales
➢​ Medidas cautelares
➢​ Inversión de la carga de la prueba de patentes de procedimiento.

MEDIDAS CAUTELARES (las que se les puede pedir al juez para prevenir un futuro daño)
Tres características de las medidas:
★​ Verosimilitud en el derecho (debo demostrar que tengo el derecho de pedir aquella
medida cautelar).
★​ Peligro en la demora (pido que se actúe rápido porque hay un peligro).
★​ Contracautela (se utiliza por si todo ese proceso genera un daño a otro
injustificadamente).
La primera etapa de una medida cautelar para la patente es de fácil alcanzamiento, en
donde se le pide al juez que saque del mercado a la patente.
Esta medida cautelar está regulada en la ley 25.859, la cual establece reglas especiales.

Una MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DEL TITULAR DE UNA PATENTE, es decir, contra un
tercero que la utiliza ilegítimamente, sería el secuestro de objetos en infracción, en donde
se haría un inventario y embargo de aquellos objetos falsificados y de las máquinas
destinadas a su fabricación.
Una MEDIDA CAUTELAR EN CONTRA EL TITULAR DE UNA PATENTE, la cual se haría
para proteger al que pretenda impugnar por nulidad.
Una MEDIDA CAUTELAR PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE, en donde un actor
puede pedir precaución al demandado, y para así no tener que interrumpir la explotación del
invento. Aunque, si no se presta, se puede pedir la suspensión de la explotación

Límites al derecho de propiedad de la patente


➔​ Actos que no puede prohibir el titular de una patente
➔​ Actos realizados por terceros con fines experimentales o en el ámbito académico y sin
obtención de lucro
➔​ Preparación de medicamentos por profesionales habilitados (no en serie, sino por
unidad)
➔​ Cuando el producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio (por el titular)

SANCIONES PENALES
(Art 75) Si hay defraudación de los derechos del inventor, como un delito de
falsificación, la pena será prisión durante el lapso de 6 MESES A 3 AÑOS, o MULTA.
(Art 76) Si hay producción o explotacion de objetos en violación a los derechos del
titular, es decir, cuado hay importación, venta, o comercialización de objetos violando los
derechos de patente del titular, la pena será prisión durante el lapso de 6 MESES A 3
AÑOS, o MULTA.

* TIPS DE ESTUDIAR: relacionar todo con derechos de marcas para el parcial, requisitos
objetivos de la licencia, derechos conferidos, derechos que se pueden transferir,
MARCAS Y DESIGNACIONES COMERCIALES
Las marcas son signos que son empleados por los empresarios para distinguir sus
productos y servicios respecto de los ofrecidos por sus competidores.
Es decir, es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y
acreditado ante el público
La función esencial está dada por su aptitud y capacidad distintiva. También tiene
funciones publicitarias, garantía de calidad, indicatoria de origen y de competencia.
El titular de la marca tiene derecho de exclusividad sobre esta, es decir que va a
impedir que se utilice sin su autorización.
El derecho marcario está regulado en la Ley 22.362 y en el ADPIC.

TIPOS DE MARCAS
★​ Nominativas → Son aquellas marcas que se pueden escribir y pronunciar.
Involucran los dos sentidos (vista y oído).
Estas palabras pueden tener o no contenido conceptual (un significado). Marcas
que son una mezcla de letras que pueden tener un sonido.
★​ Figurativas → son aquellas marcas que no se pueden pronunciar, son signos
que sólo pueden ser percibidos por la vista. Corresponden dibujos, emblemas,
monogramas, etc.
★​ Mixtas → combinan elementos de las dos categorías.

*cuando nos preguntan la naturaleza de una marca son más que nada derechos de
propiedad intelectual.

MARCAS REGISTRADAS Y DE HECHO


Según el cómo se adquiere el derecho de propiedad de las marcas
★​ MARCAS REGISTRADAS → sistema declarativo (rige en países anglosajones,
EEUU). La propiedad de la marca es de quien la usa primero.
Es importante para adquirir la marca, acreditar el uso. La propiedad se adquiere por el
sujeto que primero la utiliza. Para inscribir se debe acreditar uso.
Aunque, la marca no deja de ser tal por no estar registrada. Pero no se podrá invocar
exclusividad si no hay registro.
Los jueces han reconocido protección a quienes no estaban inscriptos, ya que estos
acrediten haberla usado por mucho tiempo, logrando prestigio y clientela.

★​ MARCAS DE HECHO → sistema atributivo (rige en latinoamérica). La propiedad de la


marca se adquiere con la inscripción correspondiente en el registro.
La titularidad se obtiene mediante el registro.
Las marcas de hecho son aquellos signos que se utilizan con la función distintiva
propia de las marcas, sin haber sido registrados como tales y sin violar el derecho de
marcas registradas. En ciertas circunstancias se concede protección: uso pacífico, público
y continuado.
Nuestro sistema es atributivo, le atribuyó la marca en el momento que logró su
registración.

Sin embargo, cuando una marca no está registrada, la doctrina, íntegra a este sistema
con un sentido de justicia. Y se acordó en ciertos casos a marcas de hecho, marcas que
no están registradas; En ciertos casos se les da protección jurídica.
MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIO
★​ Marcas de Productos → distinguen un producto en particular, una mercadería.
Ejemplo: Adidas.
★​ Marcas de Servicios → distinguen un servicio. Ejemplo: Hoteles Howard
Johnson.

MARCAS DE DEFENSA
Aun cuando no tenga marca notoria, tengo derecho de registrar esa marca en otras clases
de productos, porque tengo legitimidad de defender mi producto, porque mi producto
se impone y puedo defenderlo de los otros productos. Esto no sucede siempre, no se
puede en todos los casos.

MARCAS NOTORIAS
Una marca notoria es aquella conocida por casi la totalidad del público, sean
consumidores o no, e identificando un producto determinado.
La sola mención de la marca debe provocar la asociación entre ella con el producto o
servicio identificado.
La marca notoria goza una posición particular dentro del derecho marcario, y en virtud
de esta tiene normas y criterios jurisprudenciales que se aplican exclusivamente a este tipo
de signos con el tal de defender la marca notoria de posibles usurpaciones.
Las marcas notorias son aquellas que no pueden ser desconocidas por los
comerciantes dedicados a la explotación del mismo ramo o rubro.
Las marcas solo tengo derecho de ella en todo el estado en que los registre, sin
embargo, las marcas notorias tienen derechos en todos los estados.
Cualquiera de las clasificaciones de marca tiene protección especial, regulado en el art 16.2
ADPIC.

PLAZO DE LA MARCA
Las marcas duran 10 años, el titular de la marca tiene el derecho de proteger los
productos de esa marca.
Evitar que terceras personas utilicen la marca sin autorización, evitar el uso indebido
de la marca, evitar que terceros persigan los recursos económicos de esas marcas.

PROCEDIMIENTO E INSCRIPCIÓN
La marca se registra en el INPI, si ésta cumple con los requisitos que se considera,
entonces esta tiene derecho a registrarse.
Cumple con el mismo procedimiento que el de patente. Tiene que haber una instancia de
publicación para que terceros puedan oponerse de ser necesario.

Se presenta la solicitud de registro ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad


Industrial). Presentada esta, el INPI va a publicar la marca requerida por un día en el Boletín
de Marcas.
A partir de la publicación, por 30 días el INPI hará un examen administrativo de la marca
para ver si reúne las condiciones de registrabilidad y una búsqueda de antecedentes. Si
hay opinión, esa oposición se sustenta con un interés legítimo.
En este plazo además podrán oponerse terceros interesados al registro. La existencia
de oposición obra como impedimento para el registro de la marca. En este caso, el
solicitante tiene el plazo de 1 año para iniciar una acción judicial con el fin de obtener el
retiro de esa oposición.

Si se logra la inscripción, protección por 10 años renovables, si se acredita su uso dentro


de los 5 años.
La renovación de la marca no crea un nuevo derecho, sino que prolonga la vigencia
del ya existente. Para que se dé la renovación, la ley exige que la misma haya sido
utilizada dentro de los últimos 5 años previos al vencimiento del término del registro, ya
sea en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de
la designación de una actividad.

* No se puede poner al nombre de marca el mismo producto, es decir, si vos vendes


manzanas, no podes ponerle a tu marca manzana.

*El nombre es un derecho personalísimo, y si hay alguien que puede declararlo como
marca, es uno mismo.
Si hay alguien que pone como marca tu nombre, puedes demandarlo, porque tu nombre es
tu derecho personalísimo.

SIGNOS REGISTRABLES
Para poder registrar un signo debe tener la capacidad distintiva. Esta capacidad está
compuesta por la originalidad (capacidad identificatoria intrínseca) y la novedad
(capacidad identificatoria inseca).
El art 1 establece que, los signos registrables pueden ser:
➔​ De una o más palabras (con o sin contenido conceptual)
➔​ Dibujos
➔​ Emblemas
➔​ Monogramas
➔​ Grabados
➔​ Estampados
➔​ Imágenes, bandas, combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado o
envases
➔​ Frases publicitarias
➔​ Combinaciones de letras y números
➔​ Relieves con capacidad distintiva
➔​ Todo otro signo con tal capacidad

SIGNOS NO REGISTRABLES
No pueden ser registrados:
Carecer de originalidad: designaciones necesarias, dibujos necesarios, designaciones
genéricas, vocablos que pasaron al uso general, color natural e intrínseco de los productos.
El signo debe distinguirse del producto o servicio que comercializa.
Carecer de novedad: no se confunda la marca con marcas idénticas o similares
(visual/fonética/ideológicamente), símbolos oficiales, marcas engañosas, marcas contrarias
a la moral y a las buenas costumbres.
Una marca sólo se registra si posee capacidad distintiva.
No necesariamente tiene que ser una creación nueva.
➢​ Designaciones necesarias;
➢​ Dibujos necesarios
➢​ Designaciones genéricas
➢​ Vocablos que pasaron al uso general
➢​ Forma necesaria de los productos
➢​ Color Natural o intrínseco de los productos.
➢​ Símbolos oficiales
➢​ Marcas engañosas
➢​ Marcas contrarias a la moral y a las buenas costumbres

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DEL DERECHO


1.​ PROTECCIÓN TERRITORIAL → Válida para todo el territorio, independientemente si
es o no usada o conocida en toda la extensión.
2.​ CARECE DE EXCLUSIVIDAD FUERA DEL PAÍS → Tampoco las marcas inscriptas
en el extranjero gozan del derecho de exclusividad en el país. Salvo que sean
notorias.

PROTECCIÓN PENAL
ART. 31 LEY DE MARCAS → Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años
pudiendo aplicarse ademas una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($
100.000) a:
a)​ El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una
designación
b)​ El que use una marca registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.
c)​ El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación
falsificada fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.
d)​ El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o
servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las
circunstancias así lo aconsejen.

En cuanto a la protección civil, cualquier afectado está facultado para iniciar la acción
del cese de uso indebido de la marca que tiende a impedir el uso de un signo por una
persona ajena al titular sin contar con su autorización.

PROTECCIÓN CIVIL - ACCIONES CIVILES


a)​ Acción de cese de uso indebido de marca
b)​ Daños y perjuicios. Indemnización
c)​ Nulidad
d)​ Levantamiento de oposición

EXTINCIÓN DE LA MARCA
➔​ Renuncia del titular
➔​ Vencimiento del término de vigencia
➔​ Nulidad
➔​ Caducidad
➔​ Expiración de la fecha
DESIGNACIÓN O NOMBRE COMERCIAL
El nombre o signo con que se designa a una actividad, con o sin fines de lucros.
Este no se registra. Se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en que se utiliza
(art. 28).
El propietario puede oponerse al uso de la marca por un tercero. Derecho que
prescribe al año, desde que el tercero comenzó a utilizarlo (art. 29).
Constituye parte del derecho de propiedad de una persona. No se admite el registro de
designaciones comerciales, sino que por el uso (art 28). Al no estar registradas, cuando
alguien utiliza la designación comercial sin permiso de quien se considera el titular, va a
tener que concurrir si o si la justicia e iniciar una acción de cese de uso de designación
comercial (art 29).
No hay que confundirlas con las marcas, las marcas identifican productos y servicios
mientras que las designaciones identifican un comerciante individual o al comercio.
DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor protegen las creaciones intelectuales, las cuales son creaciones de
la mente a priori humana.
Son aquellos de los que comprenden las obras científicas, literarias y artísticas. Están
reguladas en la Ley 11.723, en el cual su primer artículo dice que son parte de la
propiedad científica, literaria y artística toda producción científica, literaria, artística o
didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.
Quedan afuera: las ideas, las normativas, las reglamentaciones, los actos de gobierno.
Su segundo artículo dice que el derecho de propiedad que tiene el autor sobre su obra
comprende para éste la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de
representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de
autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
Entra en conflicto con la inteligencia artificial.
Buscaba proteger las creaciones de la mente humana, pero ahora que pasa de aquellas
creaciones que no provienen de la mente humana? como la de la inteligencia artificial.
Propiedad intelectual → la ompi (organismo dentro de la onu) la define como la propiedad
intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras
literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.

Todas aquellas obras están protegidas por los derechos de autor.

Con la invención de la imprenta, se comenzó a crear esta regulación y protección de


derechos de autor.
Anteriormente editar un libro era artesanal, y un autor que editaba un libro podía sacar
bastante agotado. A partir de que se crea la imprenta se puede editar en masa. Y el artista
gracias a eso podía perder el rastro de su marca.
Con la masificación de la obra (a pesar de ser un nivel chico), empieza a aparecer esta
inquietud de perderle el rastro y que lo plagien, y también por si alguien lucra con su obra.
Recién comenzaron a aparecer estas regulaciones luego de la Revolución Francesa.
Aparecen dos líneas legislativas, la anglosajona y la romana, que tienen cuestiones distintas
y otras muy parecidas.

Derecho que tiene raigambre constitucional, está en el art 17, y en los tratados.
Art 17. → “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
Este derecho va a estar limitado en el tiempo, para que luego pase a ser dominio publico.

La ley 11.723, va a establecer todos los mecanismos de protección y todas las limitaciones.
Art 1 → objeto de la ley
A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden
los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación
fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas,
composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y
pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de
arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los
plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica,
literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.
El artículo 1 de la presente ley establece el objeto de los derechos de autor, el cual es muy
dinámico aquel que protege los derechos de autor.
Los derechos de autor no se aplican para el desarrollo de una industria.
No es taxativo, no termina, está abierto.
Dentro de las legislaciones, los softwares, los programas de computación, son considerados
obras susceptibles de recibir derechos de autor → (esto está en debate, ya que en otras
legislaciones son aplicados en patentes).
El último párrafo de este artículo, establece que “la protección de derecho de autor abarcará
la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos
pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.”

La expresión de una idea no entra en los derechos de autor, los derechos de autor entra
en cuanto esté en la práctica.
Una idea no está protegida, debe estar instrumentada en un formato y debe estar
desarrollada.
La efectiva concreción de una idea, es la que va a estar protegida.
Debe haber un mínimo de concreción, no solo la idea de hacer algo, debe estar plasmada
de alguna manera.

Quienes son titulares de este derecho? art 4


➔​ Los autores de la obra (este no se discute)
➔​ Herederos (una vez que la persona muere)
➔​ Los que con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan, sobre esa obra que es resultado de esa modificación, siempre y cuando
tengan la autorización, es decir sobre esa nueva obra intelectual resultante.
➔​ Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un
programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el
desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.

VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR Art 5


Durante la vida del autor, los derechos que tiene de autor sobre su obra, los va a
conservar durante toda su vida.
A partir de que muera, estos derechos de autor los heredaran sus herederos, estos los
tienen durante 70 años, este plazo entra en vigencia a partir de la muerte del autor.

En Argentina, los derechos de autor son irrenunciables, puede vender todos los derechos
patrimoniales, pero no se puede renunciar a su autoría.

CATEGORÍA DE DERECHOS DE AUTOR


Los derechos de protección de los derechos de autor, tienen dos dimensiones distintas, dos
categorías de derecho que otorga los derecho de autor: DERECHOS PATRIMONIALES
(todo lo que tiene que ver con convertir la obra en réditos económicos) y DERECHOS
MORALES.

DERECHOS MORALES
La legislación anglosajona le pone menos énfasis a lo moral y más a lo patrimonial.
➢​ DERECHO DE PATERNIDAD DE LA OBRA → este derecho tiene que ver con
que “yo soy padre de la obra”. Este derecho de paternidad implica el
reconocimiento de calidad de autor de esa obra. Eso me permite reclamar que
se aclare que yo tengo esa paternidad / maternidad de la obra.
Esta paternidad es irrenunciable, es decir, no se puede vender, la otra persona
debe especificar que la obra que hizo el.
➢​ DERECHOS DE DIVULGACIÓN → este es donde el autor decide si quiere que
su obra se exhiba, se dé a conocer, o si no quiere, y quiere que esté reservada y
en intimidad. El conocimiento al público.
Como también el autor tiene derecho al anonimato.
Conservar de manera irrenunciable el querer que la obra no se divulgue, o que no
se sepa que es mía.
➢​ DERECHO DE PUBLICACIÓN
➢​ DERECHO DE INTEGRIDAD DE LA OBRA → el autor puede impedir cualquier
tipo de mutilación o modificación de la obra. Tengo derecho a reclamar que mi
obra no es esa, o que mi obra es de diferente manera.
➢​ DERECHO DE RETRACTO → A través de este derecho puede solicitar el retiro
de la obra o de sus ejemplares de comercio.
➢​ DERECHO DE DISPONER → Elige qué hacer con la obra.
➢​ DERECHO DE REPRESENTACIÓN → Si prefiere que se haga a un tipo de
público.
➢​ DERECHO DE TRADUCCIÓN → Traducir o autorizar la traducción de la obra

*NINGÚN DERECHO MORAL ES IRRENUNCIABLE.

Estos derechos morales tienen de características:


➔​ Absolutos
➔​ Reconocidos por todos
➔​ Inherentes
➔​ Perpetuos, no poseen limitación del tiempo, ni siquiera el plazo de 70 años.
➔​ Irrenunciables
➔​ Inembargables
➔​ Imprescriptibles

DERECHOS PATRIMONIALES
Le propician al autor el explotar su obra de manera económica
Estos se pueden contratar, ceder y vender.
Art 51, el autor puede ceder su obra. Únicamente el plazo es de 70 años. Y le confiere al
adquirente su aprovechamiento económico, sin poder alterar su título, forma o contenido.

Registro de la obra
1.​ Acá tenemos la dirección nacional de los derechos de autor.
2.​ Uno deposita su ejemplar de esa obra en el registro.
3.​ El registro le da un título provisorio.
4.​ Y hay que hacer una publicación de 10 días.
5.​ Régimen de oposiciones de 30 días.
6.​ Máximo plazo se entrega título definitivo.
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Tiene como objetivos la búsqueda de una competencia sana del mercado, evitar los
monopolios, oligopolios y la cartelización (Objetivo inmediato).
Como objetivo indirecto, surge la defensa del Consumidor, ya que se ve involucrada la
lealtad comercial.

El objetivo de la ley es proteger el interés económico general. Este artículo indica tres
mecanismos:
1)​ Perseguir y sancionar estas conductas (están previstas las conductas a reprimir y
sus sanciones, que generalmente son multas de dinero).
2)​ Control de operaciones de concentración económica. Empresas que se fusionan
entre sí, y que por el volumen que llegan a tener deben pasar por una autoridad de
control para ver si esta fusión distorsiona el mercado. Esta autoridad de control manda
a la empresa a desmembrarse.
3)​ Llevar a cabo actividades para promover la competencia, realizar investigaciones,
etc.
Están prohibidos siempre y cuando el objetivo de los actos de las empresas sean limitar,
restringir, distorsionar la entrada al mercado y a la competencia.

La defensa de la competencia aparece en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el


estado tiene que velar por la no distorsión de los mercados, es decir, debe proteger la
competencia contra cualquier distorsión del mercado. El término “distorsión” debe
entenderse como cualquier alteración de la competencia, englobando así todas las
conductas.

Económicamente las economías perfectas (donde todos tenemos las mismas posibilidades)
no existen, es una utopía. La libertad económica y de mercado en algún momento va a
generar/producir distorsiones de mercados que provocan los, por ejemplo,
monopolios u oligopolios. Etas distorsiones son naturales.
Los estados en algún momento, después de la revolución industrial, comienzan a aparecer
las primeras normas denominadas ANTI-TRUST, esta norma impide la concentración de
capitales en perjuicio de otros empresarios y de los consumidores.
¿Qué son los Trust – Qué provocan?
Los Trust al concentrar capitales logran manejar los precios, al hacerlo distorsionan el
mercado y eso provocaría el no crecimiento de la economía.

La ley 27.442 lo que busca es:


a)​ Proteger la libre y sana competencia del mercado (objetivos inmediatos)
b)​ Tutelar al consumidor (objetivo mediato)
Las conductas típicas y antijurídicas son la restricción de la competencia y el abuso de
posición dominante

La ley de lealtad comercial procura que la competencia sea leal, que haya lealtad y
transparencia, es decir, tiene como finalidad mejorar las condiciones de competitividad en
la economía y garantizar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales.

La ley de la defensa de la competencia procura que haya competencia, busca


conservarla.
Prohibiciones que establecen la ley:
-​ Prohibiciones de hacer acuerdos geográficos.

Prácticas prohibidas dispuestas en la ley 27.442:


Se prohíben los acuerdos entre competidores, las fusiones empresariales y cualquier
acto o conducta destinada a distorsionar la competencia o dificultar el acceso al
mercado.
“Artículo 1°- Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones
económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la
producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan
abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general. Se les aplicarán las sanciones establecidas en la
presente ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de
otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos.”

Prácticas absolutamente restrictivas de la competencia


“Art. 2°- Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume
que producen perjuicio al interés económico general, los acuerdos entre dos o más
competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a)​ Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o
servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado;
b)​ Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar
sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, y/o (ii) prestar un número,
volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c)​ Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o
segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento;
d)​ Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos
o subastas.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en consecuencia, no producirán efecto
jurídico alguno.”

El Articulo 2º dispone que no se admite la prueba en contrario [iure et iuris]. Contiene un


amplio listado de conductas que se consideran “practicas absolutamente restrictivas de la
competencia” y que se presume que causan perjuicio al interés económico general. Estas
conductas buscan reflejar las llamadas “prohibiciones per se”, que son conductas ilícitas sin
necesidad de una evaluación exhaustiva de sus efectos en la competencia y el mercado.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y no tendrán ningún efecto jurídico.
Este artículo regula las prácticas absolutamente restrictivas. Son acuerdos entre 2 o
más competidores del mismo rubro que se presume que producen algún perjuicio al
interés económico general. Se prohíben de manera absoluta.

La ley 27.442 tutela el interés económico general. La ley de lealtad comercial y la ley de
la defensa de la competencia son normas de orden público y son así para beneficiar a los
consumidores.
La normativa en estudio somete a las disposiciones de la ley tanto a personas físicas
como jurídicas, tanto de carácter público como privado, que lleven a cabo actividades
económicas tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Define a la posición dominante → es una posición que no es sancionable, al haber


llegado a esta por mérito. Si es sancionable si la empresa abusa de esta posición.

CONCENTRACIONES EMPRESARIAS
Operación donde dos o más empresas económicamente independientes van a pasar
a estar sometidas a un control único. Estas NO están prohibidas.
La ley evalúa si esta operación llega a distorsionar el mercado.
Monto: la Ley de defensa de la competencia establece unidades móviles.

TIPOS DE CONCENTRACIÓN
➔​ Concentración Horizontal: empresas del mismo sector, del mismo rubro, y tienen la
finalidad de eliminar la competencia. Ejemplo, si se unen Coca Cola y Pepsi.
➔​ Concentración Vertical: resultan de las empresas alternativas, distintas que
complementan su actividad para aumentar la productividad. Ejemplo, Coca Cola con
McDonald 's.

Art. 8° → Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda
ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el
interés económico general.

* Pregunta de examen: La posición dominante no es ilícita per se, el ABUSO de dicha


posición es ilícita.
Defensa de la competencia: practicas alcanzadas, normas, definición de posición
dominante, defensa de la competencia.

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