TEMA 3- PROPIEDAD INDUSTRIAL
Todos los derechos de la propiedad industrial son derechos reales.
Derechos reales: otorga un señorío a una persona. Otorga una aparte activa y otra defensiva
Derechos personales: derecho de disfrute
CREACIONES INDUSTRIALES DE FONDO Y DE FORMA:
- Creaciones de fondo: tienen como objeto invenciones y su voluntad es la de integrarse en un proceso
productivo, en un mercado.
o Patentes.
o Modelo de utilidad.
- Creaciones de forma: son creaciones de diseño.
o Dibujos industriales.
o Modelos industriales.
CONCEPTO DE PATENTE DE INVENCIÓN:
Título concedido por el Estado (a través de la OEPM) que confiere al concesionario un derecho exclusivo
temporal a poner en práctica una determinada invención. La patente no puede superar los 20 años.
Requisitos para que nos inscriban una patente:
1. Novedad mundial: que no esté inventado anteriormente.
2. Actividad inventiva: que no resulten evidentes para un experto en la materia. “se trata de premiar al
inventor”.
3. Aplicación industrial: que puedan ser fabricadas o utilizadas en la industria.
INVENCIONES PATENTABLES.
Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas impliquen
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:
- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así́ como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para
actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- Las formas de presentar informaciones.
EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD.
No son patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o las
buenas costumbres. Esto incluye:
• Procedimientos de clonación de seres humanos.
• Procedimientos para modificar la identidad genética germinal del ser humano.
• Uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
• Procedimientos de modificación genética en animales que les causen sufrimientos sin un beneficio
médico o veterinario significativo, así como los animales resultantes de estos procedimientos.
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD I.
- Novedad:
• Una invención es considerada nueva si no está incluida en el estado de la técnica.
• El estado de la técnica abarca todo lo que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente, haya sido accesible al público en España o en el extranjero mediante: descripción escrita
u oral, uso o cualquier otro medio.
• También se incluye en el estado de la técnica el contenido de:
o Solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad.
o Solicitudes de patentes europeas que designen a España.
o Solicitudes de patentes internacionales (PCT) en fase nacional en España.
Estas solicitudes deben haber sido presentadas antes de la fecha mencionada y publicadas
en español en esa fecha o posteriormente, tal como fueron originalmente presentadas.
DIVULGACIONES INOCUAS
No se considerará parte del estado de la técnica una divulgación de la invención si ocurrió dentro de los 6
meses previos a la presentación de la solicitud y fue consecuencia de:
• Un abuso evidente contra el solicitante o quien le transmitió la invención.
• La exhibición de la invención por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales o
reconocidas oficialmente.
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD II
Actividad inventiva:
Una invención tiene actividad inventiva si no resulta evidente, a partir del estado de la técnica, para un
experto en la materia.
Por tanto, no puede derivarse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos conocidos en ese
momento.
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD III
La invención debe ser susceptible de aplicación industrial.
Una invención tiene aplicación industrial si su objeto puede ser fabricado o usado en cualquier tipo de
industria, incluyendo la agricultura.
La invención ha de ser repetible, se debe poder reproducir y capaz de ser incorporada y ejecutada en un
proceso industrial.
CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE
I. Titularidad y legitimidad (Art. 10 LP):
1. El inventor o sus causahabientes tienen derecho a la patente, y este derecho es transmisible por
cualquier medio reconocido por la ley.
2. Si varias personas realizan la invención de forma conjunta, el derecho a la patente será compartido.
3. Si la misma invención es realizada independientemente por varias personas, el derecho
corresponderá a quien presente primero la solicitud en España.
4. Se presume que el solicitante está legitimado para ejercer este derecho durante el procedimiento
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
II. Duración y efectos (Arts. 58 y 59 LP):
1. La patente tiene una duración de 20 años improrrogables desde la fecha de presentación de la
solicitud.
2. Sus efectos inician el día en que se publica la mención de su concesión.
3. Otorga al titular el derecho a impedir que terceros realicen sin su consentimiento:
a) La fabricación, venta, comercialización, uso, importación o posesión del producto patentado.
b) El uso o oferta de un procedimiento patentado cuando sea evidente que se necesita autorización.
c) La venta, uso, comercialización o importación del producto obtenido directamente por el
procedimiento patentado.
III. Obligación de explotación (Art. 90 LP):
1. El titular debe explotar la invención personalmente o mediante otra persona autorizada.
2. Esta explotación debe realizarse dentro de:
o 4 años desde la presentación de la solicitud, o
o 3 años desde la publicación de su concesión, aplicándose el plazo más largo.
3. Corresponde al titular demostrar que está explotando la invención.
IV. Contenido patrimonial de la patente (Arts. 45 y 82 LP):
1. La patente, o su solicitud, puede ser objeto de:
o Transmisión plena (cesión).
o Derechos reales (usufructo, garantía).
o Licencias, embargos, opciones de compra y otros negocios jurídicos.
2. El negocio jurídico más habitual es la licencia de patente, que permite a terceros utilizar la
invención mediante un acuerdo con el titular.
LA PATENTE COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS
La licencia de patente permite que una persona distinta del titular (licenciatario) use los derechos sobre
la patente, temporal y normalmente a cambio de un pago (cánones o royalties).
Las licencias pueden ser de 3 clases:
1. CONTRACTUALES:
Es un acuerdo entre dos partes: el licenciante (dueño de la patente) y el licenciatario (quien recibe
permiso para usarla). Este acuerdo se regula según la Ley de Patentes (LP) y debe cumplir con ciertas
reglas:
• Escrito obligatorio: debe constar por escrito para ser válida.
• Registro público: debe inscribirse en el Registro de Patentes para que sea válida frene a terceros.
• Exclusividad: por defecto, la licencia no es exclusiva, el licenciante puede otorgar otras licencias.
Si se pacta exclusividad, el licenciante no puede otorgar otras licencias ni explorar la patente,
salvo que se reserve ese derecho.
• Territorio y alcance: si no se acuerda lo contrario, la licencia abarca todo el territorio español e
incluye todos los actos de explotación de la invención.
• Sublicencias y cesiones: el licenciatario no puede conceder sublicencias ni ceder la licencia a
terceros, a menos que esté permitido en el contrato.
• Responsabilidad compartida: si la invención tiene defectos que causan daños a terceros, tanto
el licenciante como el licenciatario serán responsables de manera solidaria.
Opciones de licencia:
• Exclusiva: solo el licenciatario puede usar la patente en el territorio asignado. El licenciante no
puede conceder otras licencias ni usar la invención, salvo que lo haya pactado en el contrato.
• No exclusiva: el licenciante puede seguir explotando la invención y conceder más licencias.
¿Qué puede cubrir una licencia?
• Puede aplicarse a la patente completa o solo a ciertos derechos.
• Puede abarcar todo el territorio nacional o solo una parte.
• Su duración coincide con la de la patente, salvo que se acuerde algo diferente.
2. DE PLENO DERECHO:
Son licencias no exclusivas ofrecidas públicamente por el titular de la patente.
o Solo pueden darse si no existen licencias exclusivas previas.
o La OEPM registra y publica el ofrecimiento.
o Cualquier interesado puede solicitar la licencia.
o La remuneración se acuerda entre las partes, y si no hay acuerdo, la OEPM decide.
3. OBLIGATORIAS:
Son licencias que se conceden incluso si el titular de la patente no está de acuerdo.
Se otorgan cuando ocurre alguna de estas situaciones:
o Falta de uso: la invención no se explota lo suficiente.
o Dependencia: una patente depende de otra para funcionar.
o Prácticas ilegales: se detectan prácticas contrarias a las leyes de competencia.
o Interés público: hay razones importantes para otorgarla.
o Exportación farmacéutica: para fabricar medicamentos destinados a exportarse.
NULIDAD DE LA PATENTE:
Se declarará la nulidad de la patente:
• Si no se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos por la ley.
• Si la invención no está descrita de forma clara y completa para que un experto pueda ejecutarla.
• Si el objeto de la patente excede lo que se presentó en la solicitud original.
• Si se amplía la protección de la patente después de su concesión.
• Si el titular no tenía derecho a obtenerla.
La declaración de nulidad implica que la patente nunca fue válida (Art. 104 LP).
CADUCIDAD DE LA PATENTE:
Puede ocurrir por las siguientes razones:
• Expiración del plazo por el que fue concedida.
• Renuncia del titular.
• Falta de pago de la anualidad o de la sobretasa correspondiente.
• Si la invención no es explotada dentro de los dos años posteriores a la concesión de la primera
licencia obligatoria.
• Por incumplimiento de la obligación de explotación según el Art. 90.
Cuando una patente caduca, el objeto patentado pasa al dominio público desde el momento en que
ocurrió el hecho que causó la caducidad.
MODELOS DE UTILIDAD
Los modelos de utilidad protegen invenciones industriales que sean nuevas, implican actividad
inventiva, y ofrezcan una ventaja práctica en su uso o fabricación, derivada de su configuración, estructura
o composición.
Limitaciones:
• No pueden protegerse:
o Invenciones excluidas de patentabilidad según los artículos 4 y 5 de la Ley.
o Invenciones de procedimiento.
o Materia biológica.
o Sustancias y composiciones farmacéuticas. (Art. 137 LP).
Derechos y Protección:
• El derecho a esta protección pertenece al inventor o su causahabiente y es transferible según lo
permitido por la Ley. (Art. 138 LP).
• La protección ofrece los mismos derechos que las patentes, como el derecho exclusivo de
explotación.
Requisitos de Patentabilidad:
• Estado de la Técnica: Igual al aplicado en las patentes, es decir, todo lo divulgado públicamente
antes de la fecha de la solicitud. (Art. 139 LP).
• Actividad Inventiva: La invención debe no ser muy evidente para un experto en la materia, a
diferencia de las patentes donde solo basta con no ser evidente. (Art. 140 LP).
Duración y Aplicación:
• La protección dura 10 años improrrogables, desde la presentación de la solicitud. Sus efectos
comienzan con la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. (Art. 148 LP).
• Los modelos de utilidad suelen proteger utensilios, herramientas, dispositivos, aparatos o sus
partes.
CREACIONES DE FORMA:
El diseño industrial protege la apariencia estética de un producto, como su forma, líneas, colores,
texturas o materiales, aplicables en la fabricación de objetos.
Requisitos para registrarlo:
1. Debe ser nuevo: No debe haberse mostrado públicamente antes.
2. Debe ser único: Su apariencia debe ser distinta a otros diseños ya conocidos.
Se enfoca solo en proteger la estética y apariencia, no la funcionalidad del producto.
REQUISITOS DE PROTECCIÓN:
• Novedad:
Un diseño es nuevo si no existe otro igual que haya sido conocido públicamente antes de la fecha de
registro o de prioridad.
Dos diseños se consideran idénticos si solo difieren en detalles poco importantes.
• Carácter singular:
Un diseño tiene carácter singular si genera una impresión general diferente en un usuario informado,
comparado con cualquier diseño conocido antes de su registro o prioridad.
Al evaluarlo, se considera cuánta libertad creativa tuvo el autor al desarrollarlo.
ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO:
Un diseño es accesible al público si se publica, expone, comercializa o divulga antes de su registro (o
prioridad), excepto si estas acciones no pudieron ser conocidas por expertos del sector en condiciones
normales de negocio.
Si el diseño se comunica bajo confidencialidad a un tercero, no se considera accesible al público.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO:
1. Solicitud: se presenta ante la OEPM, que verifica que cumple los requisitos de contenido y forma.
2. Registro y publicación: si no hay problemas, la OEPM registra el diseño y lo publica en el BOPI.
3. Oposiciones: durante 2 meses después de la publicación, cualquiera puede oponerse si cree que no
cumple los requisitos.
4. Duración: el registro dura 5 años y se puede renovar hasta un máximo de 25 años.
SIGNOS DISTINTIVOS
Las marcas pueden ser cualquier signo, como palabras, nombres de personas, dibujos, letras, cifras,
colores, formas de productos o embalajes, o sonidos, siempre y cuando cumplan dos condiciones:
1. Distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
2. Pueden ser representadas de manera clara y precisa en el Registro de Marcas, de modo que las
autoridades y el público puedan entender la protección que se otorga.
MARCAS DE ESPECIAL ÉXITO:
Excepciones al principio de especialidad marcaria.
- Marca notoria: aquella que generalmente es conocida por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos.
- Marca renombrada: aquella que es conocida por el público en general. Ej. Coca-Cola
QUÉ NO PUEDE REGISTRARSE COMO MARCA:
No podrán registrase como marca los signos siguientes:
- Prohibiciones absolutas:
o Aquellos que no cumplan con los requisitos del artículo 4 de la ley.
o Los que carezcan de carácter distintivo.
o Los compuestos exclusivamente por términos que describen el producto o servicio, como su
especie, calidad, cantidad, origen, etc.
o Los signos que se han vuelto comunes en el lenguaje o comercio.
o Los que se formen exclusivamente por características necesarias para el producto o su uso
técnico.
o Aquellos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres.
o Los que puedan engañar al público sobre la naturaleza, calidad o origen del producto o servicio.
o Los excluidos por la legislación nacional, de la Unión Europea o acuerdos internacionales sobre
denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
o Los términos tradicionales protegidos para vinos por la legislación europea o acuerdos
internacionales.
o Especialidades tradicionales garantizadas protegidas por la legislación de la Unión Europea.
o Denominaciones de obtenciones vegetales registradas.
o Aquellos que reproduzcan o imiten emblemas oficiales como escudos, banderas o
condecoraciones, sin la debida autorización.
o Los no autorizados por las autoridades competentes según el artículo 6 ter del Convenio de París.
o Insignias o emblemas de interés público, a menos que sean autorizados.
- Prohibiciones relativas:
o Marcas idénticas a una ya registrada para productos o servicios iguales.
o Marcas similares a una registrada, si pueden causar confusión o asociación con la marca
anterior.
DERECHO DE MARCA:
El derecho sobre una marca se obtiene al registrarla y dura 10 años, con posibilidad de renovar por
periodos iguales.
El registro da al titular un derecho exclusivo que permite prohibir que otros usen la marca sin permiso,
en estos casos:
1. Si otro usa un signo idéntico para productos o servicios iguales.
2. Si otro usa un signo idéntico o similar para productos o servicios similares, y esto puede causar
confusión o asociación con la marca registrada.
3. Si otro usa un signo idéntico o similar, incluso para productos o servicios diferentes,
aprovechándose del prestigio o renombre de la marca, o dañando su reputación.
ACCIONES PROTECTORAS DEL DERECHO DE MARCA:
- El titular de una marca puede proteger su derecho si alguien lo infringe y reclamar, en la vía civil:
• Que cesen los actos que violen su derecho.
• Una indemnización por los daños sufridos.
• Medidas preventivas, como retirar del mercado productos, materiales o publicidad que usen la
marca ilegalmente, a costo del infractor.
• Destruir o donar los productos infractores si es posible y no afecta su utilidad. Si eliminar el
signo distintivo es suficiente, no será necesaria la destrucción.
• Quedarse con los bienes embargados (productos o materiales) como compensación,
ajustándose al valor de la indemnización. Si sobra valor, el titular debe compensar al infractor.
• Publicar la sentencia a cargo del infractor, para informar a los afectados.
- Si alguien infringe una marca, el titular puede pedir una indemnización que incluya:
• Pérdidas sufridas por la infracción.
• Ganancias que no se obtuvieron por culpa de la infracción.
• Daño al prestigio de la marca, como por productos de baja calidad o mala presentación.
• Gastos de investigación para probar la infracción.
Además:
• Las acciones civiles por violación de una marca caducan después de cinco años desde que
pudieron ejercerse.
• La indemnización solo cubre actos de violación ocurridos en los cinco años previos al inicio de la
acción judicial.
LA MARCA COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS
• La marca o su solicitud puede venderse, usarse como garantía, o ser objeto de derechos como
licencias, opciones de compra o embargos.
• Estas operaciones pueden cubrir parte o todos los productos o servicios de la marca y deben
inscribirse en el Registro de Marcas.
Licencias de marca:
• Permiten a otros usar la marca en ciertos productos o servicios, o en un área geográfica específica
(España o parte de ella).
• Las licencias pueden ser:
o Exclusivas: solo el licenciatario puede usar la marca.
o No exclusivas: el titular puede seguir usando la marca y conceder más licencias.
• Salvo acuerdo en contrario:
o Las licencias no son exclusivas.
o El licenciatario no puede transferir la licencia ni crear sublicencias.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA MARCA:
• Nacional (OEPM)
• Comunitaria (EUIPO)
• Internacional (OMPI)
TRÁMITE ADMINISTRATIVO:
1. Solicitud
2. Admisión a trámite (examen formal)
3. Examen de oficio
4. Publicación en B.O.P.I
5. Oposición (2 meses)
6. Resolución y publicación B.O.P.I.
7. Recurso de alzada
NULIDAD:
1. Nulidad absoluta:
o Una marca puede ser declarada nula si va contra lo establecido en el artículo 5 de la Ley (por
ejemplo, carece de carácter distintivo o es contraria al orden público) o fue solicitada con mala
fe.
o Plazo para reclamar: No prescribe, se puede pedir en cualquier momento.
2. Nulidad relativa:
o Puede declararse nula si incumple los requisitos de los artículos 6 y siguientes (por ejemplo, si
es idéntica o similar a otra marca previamente registrada y causa confusión).
o Plazo para reclamar: Si pasan 5 años desde que se conoció el uso de la marca sin actuar, se
pierde el derecho a reclamar (tolerancia).
CADUCIDAD
1. Motivos para declarar la caducidad:
o Falta de uso: si la marca no se utiliza según el artículo 39 de la Ley.
o Vulgarización: si la marca se convierte en el término común para designar un producto o
servicio, debido a la falta de acción del titular.
o Inducción a error: si el uso de la marca, autorizado por su titular, confunde al público sobre
características como calidad, origen o naturaleza del producto/servicio.
2. Otros casos de caducidad declarados por la OEPM:
o No renovación: si el titular no renueva el registro según el artículo 32 de la Ley.
o Renuncia: si el titular renuncia voluntariamente a la marca.
NOMBRE COMERCIAL:
Es un signo gráfico que identifica a una empresa en el mercado y la diferencia de otras con actividades
similares.
Tipos de nombres comerciales:
1. Nombres propios: Como los patronímicos, razones sociales o nombres legales de empresas.
2. Nombres creativos: Denominaciones de fantasía o inventadas.
3. Relacionados con la actividad: Nombres que aluden al objeto del negocio.
4. Logotipos: Anagramas, imágenes, figuras o dibujos.
5. Combinaciones: Mezclas de los elementos anteriores.
NOMBRE COMERCIAL VS. NOMBRE CIVIL:
• Nombre civil: es el nombre de una persona o la denominación oficial registrada en el Registro
Mercantil para una empresa, como la razón social.
• Nombre comercial: es el signo o nombre que identifica a una empresa en el mercado y la diferencia
de otras, usado para promover su actividad.
En caso de que haya similitud o confusión entre un nombre comercial y una denominación social
(nombre oficial de una empresa), la empresa con el nombre registrado puede oponerse al registro del
nuevo nombre comercial.
Rótulo de establecimiento: Es el signo o nombre que identifica un establecimiento y lo diferencia de
otros que realizan actividades similares.
INTRODUCCIÓN. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA
El Derecho de la competencia regula cómo las empresas deben comportarse en el mercado, tanto
públicas como privadas. Su objetivo es proteger el interés general, asegurando que el mercado funcione
correctamente para beneficiar al consumidor.
Se diferencia de la competencia desleal, que se enfoca en regular las prácticas desleales entre empresas
(como denigrar o copiar productos). La competencia desleal busca resolver disputas entre empresas
privadas.
El interés general es supervisado por las autoridades competentes (jurisdicción administrativa), pero
también existe la opción de que empresas o personas afectadas demanden ante los tribunales
mercantiles para recuperar los daños sufridos.
ACUERDOS RESTRICTIVOS:
España:
- Quedan prohibidos los acuerdos, recomendaciones o prácticas entre empresas que tengan como
objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el territorio español o en parte de él.
- Los acuerdos que incumplen esta norma son nulos, salvo que cumplan los requisitos para una
exención.
- Exención: la prohibición no se aplica si el acuerdo cumple ciertas condiciones, como beneficiar al
consumidor o promover la eficiencia.
Europa:
- Están prohibidos los acuerdos, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas entre empresas
que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear la competencia en el mercado común europeo.
- Los acuerdos que violan esta norma son nulos, salvo que se les conceda una exención.
- Exención: la prohibición no se aplica si el acuerdo aporta beneficios claros, como mejoras
económicas o tecnológicas que beneficien al mercado o a los consumidores.
NORMATIVA APLICABLE
• España: Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
• Unión Europea: Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
Prácticas prohibidas (ejemplos no exhaustivos):
1. Fijación de precios: acordar precios de reventa u otras condiciones comerciales.
2. Limitaciones: restringir producción, distribución, desarrollo técnico o inversiones.
3. Reparto de mercado: dividir mercados o fuentes de aprovisionamiento entre empresas.
4. Discriminación: aplicar condiciones diferentes a servicios similares sin justificación.
5. Contratos condicionados: obligar a aceptar condiciones adicionales no relacionadas con el
contrato principal.
Las tres primeras (fijación de precios, limitaciones y reparto de mercado) son restricciones graves (hard-
core) y no se pueden justificar (no exencionables).
Exenciones:
o Las prohibiciones de los artículos 1.1 LDC y 101.1 TFUE no se aplican si el acuerdo cumple con ciertas
condiciones (Art. 1.3 LDC y 101.3 TFUE).
• Cómo determinar si hay exención:
1. Revisar los Reglamentos de exención de la UE (Art. 1.4 LDC).
2. Si no hay normativa específica, evaluar caso por caso para comprobar si cumple con los requisitos
para ser exento.
PRÁCTICA: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Paso 1: ¿Existe un acuerdo entre dos o más empresas?
• Acuerdos dentro de un mismo grupo empresarial:
o Si una empresa controla a otra o está bajo el mismo control, se considera una sola empresa.
o No aplica la normativa de competencia.
• Relaciones de agencia:
o Si el agente no asume riesgos comerciales o financieros, se considera parte de la misma empresa.
o No aplica la normativa de competencia.
Paso 2: ¿Qué tipo de acuerdo es?
• Incluye acuerdos escritos, orales, prácticas concertadas o recomendaciones.
• Distinción clave:
o Verticales: entre empresas en diferentes niveles de la cadena de producción, como fabricante y
distribuidor.
o Horizontales: entre empresas del mismo nivel, como competidores directos.
Paso 3: ¿El acuerdo se beneficia de una exención por categorías?
• Depende de las cuotas de mercado:
o Acuerdos verticales: ambas empresas deben tener menos del 30% del mercado.
o Acuerdos horizontales:
§ Especialización: cuota combinada <20%.
§ I+D: cuota combinada <25%.
• Condición clave: No deben incluir restricciones graves (hard-core), como:
o Fijación de precios mínimos.
o Prohibición de ventas pasivas a otros territorios.
o Nota: Si incluye restricciones graves, no puede beneficiarse de la exención por categorías ni es
fácil obtener una exención individual.
Paso 4: Si no aplica la exención por categorías, ¿puede acceder a una exención individual?
• Requisitos: El acuerdo debe cumplir con las 4 condiciones:
1. Mejora la producción o distribución.
2. Promueve avances técnicos o económicos.
3. Genera beneficios para los consumidores.
4. Las restricciones son imprescindibles para el objetivo positivo del acuerdo.
LOS ACUERODS RESTRICTIVOS MÁS GRAVES: LOS CÁRTELES
Un cártel es un acuerdo o práctica entre dos o más competidores para coordinar su conducta en el
mercado y manipular la competencia. Esto incluye:
1. Fijar o coordinar precios o condiciones comerciales, incluso sobre derechos de propiedad
intelectual o industrial.
2. Repartir cuotas de producción o ventas entre los participantes.
3. Dividir mercados o clientes, incluso pactando resultados en licitaciones.
4. Restringir importaciones o exportaciones.
5. Actuar contra otros competidores, perjudicando la competencia.
Los cárteles son considerados las prácticas más graves contra la libre competencia.
PROCEDIMIENTO DE CLEMENCIA
Programa de Clemencia (Disposición Adicional 4ª)
• ¿Qué es?: Permite a las empresas involucradas en cárteles reducir o eliminar sus multas si cooperan
con las autoridades proporcionando información.
• Beneficios:
1. Primer en informar: Reducción total (0 € de multa).
2. Otros niveles:
§ Segundo: Reducción del 30-50%.
§ Tercero: Reducción del 20-30%.
§ Resto: Reducción del 0-20%.
El objetivo del programa es desmantelar cárteles incentivando a las empresas a delatar las prácticas
ilícitas.
ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO
Una empresa tiene posición de dominio cuando controla una parte importante del mercado, y comete
abuso si usa esa posición para dañar la competencia o a los consumidores.
Normativa relevante
• Europa (Art. 102 TFUE):
Prohíbe el abuso de una posición de dominio que afecte el comercio entre países de la UE.
Ejemplos de abuso:
o Imponer precios excesivos o condiciones injustas.
o Limitar la producción o el desarrollo tecnológico.
o Discriminar entre clientes sin justificación.
o Obligar a aceptar condiciones comerciales no relacionadas con el contrato.
• España (Art. 2 LDC): similar a la normativa europea, pero aplicado al territorio nacional.
LA POSICIÓN DE DOMINIO
Sentencia clave: TJUE United Brands (1978)
Establece que una empresa tiene posición de dominio si puede actuar sin preocuparse de sus
competidores. Prohíbe usar esa posición para perjudicar a otros en el mercado.
Aplicación de estas normas
• A empresas públicas y privadas.
• Aplica a todos los operadores, aunque la posición de dominio se haya logrado legítimamente.
Ejemplo práctico: Si una empresa controla el 90% del mercado de un producto y eleva los precios
injustificadamente, podría estar abusando de su posición de dominio.
ALGUNAS FORMAS DE ABUSO
1. Acuerdos exclusivos:
• Compra exclusiva: obligar a un cliente a comprar solo a la empresa dominante. Esto cierra el
mercado para otros competidores.
• Descuentos condicionados:
o Retroactivos: ej. te descuento un 10% en todas las compras si superas 1.000 unidades.
o De fidelidad: solo recibes el descuento si compras exclusivamente a esta empresa.
2. Vinculación y venta en paquete
• Vinculación: obligar al cliente a comprar un producto adicional junto con el principal (del mismo
proveedor).
• Venta por paquetes: combinar productos en un paquete a un precio que no permite comprarlos
por separado.
3. Precios predatorios
• Ofrecer precios tan bajos que la empresa dominante incurre en pérdidas para eliminar a los
competidores del mercado. Una vez que los competidores desaparecen, pueden subir precios.
4. Denegación de suministro
• Negarse a vender un producto necesario para competir. Para considerarse abuso, se requiere:
1. Producto imprescindible para entrar en el mercado.
2. Imposibilidad de encontrar alternativas.
3. Perjuicio a la competencia o los consumidores.
Ejemplo general: Una empresa dominante baja precios para arruinar a competidores más pequeños o
impone condiciones que bloquean su acceso al mercado.
CONTROL DE CONCENTRACIONES:
• ¿Qué es una concentración económica? Es un cambio estable en el control de una empresa.
• ¿Qué se entiende por control? tener la capacidad de influir decisivamente en cómo se gestiona
una empresa, por ejemplo: aprobar o bloquear decisiones importantes (presupuestos, planes de
negocio, nombramientos).
• Formas de lograr el control:
o Fusión: dos empresas se convierten en una.
o Adquisición: compra parcial o total de otra empresa.
o Joint Venture: creación de una nueva empresa entre varias compañías que operará de forma
independiente.
o Compra o cesión de contratos: si implican un cambio en el control, también se considera
concentración.
Ejemplo: si una empresa adquiere la mayoría de las acciones de otra y puede decidir sobre su gestión,
esto es una concentración económica.
UMBRALES. DIMENSIÓN NACIONAL
El control se aplica si ocurre al menos uno de estos casos:
1. Cuota de mercado ≥ 30%: si la concentración lleva a tener o aumentar una cuota igual o superior al
30% en un mercado específico (nacional o geográfico).
o Excepción: no aplica el control si:
§ La empresa adquirida o los activos tienen un volumen de negocio en España inferior a 10
millones de euros.
§ Además, las empresas involucradas no tienen, juntas o separadas, una cuota de 50% o más
en los mercados afectados.
2. Volumen de negocio ≥ 240 millones de euros: si el volumen de negocio combinado en España de
todas las empresas participantes supera los 240 millones de euros, y al menos dos de esas
empresas tienen individualmente un volumen de negocio superior a 60 millones de euros en España.
Ejemplo: si dos empresas grandes (cada una con más de 60 millones de euros de ventas en España) se
fusionan y juntas alcanzan más de 240 millones de euros de negocio, se activa el control.
AYUDAS PÚBLICAS
1. Regla general: las ayudas que da el Estado están prohibidas si benefician a unas empresas frente a
otras y distorsionan la competencia en el mercado.
2. Excepciones (se permiten si):
o Ayudas sociales a personas, siempre que no discriminen.
o Ayudas para reparar daños por desastres naturales o situaciones excepcionales.
3. ¿Qué es una ayuda pública? es cualquier beneficio económico que el Estado da a empresas
específicas, no a todas.
4. ¿Cómo se consideran ayudas públicas?
o Si viene del Estado o recursos públicos.
o Si favorece solo a un grupo (no es general).
o Si altera la competencia en el mercado.
Formas de ayuda: subvenciones, descuentos de impuestos, préstamos con buenas condiciones, entre
otros.
INTRODUCCIÓN. DISTINCION ENTRE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA COMPETENCIA
DESLEAL
• Derecho de la Competencia y Competencia Desleal regulan el mercado desde enfoques
diferentes:
o Defensa de la competencia: busca garantizar la existencia de una competencia efectiva y justa
en el mercado, protegiendo el interés público mediante instrumentos públicos. Se enfoca en
eliminar prácticas que obstaculicen la competencia.
o Competencia desleal: regula las conductas en el mercado para evitar acciones excesivamente
agresivas o desleales, protegiendo el interés privado de los participantes.
• Diferencias clave:
o La defensa de la competencia protege el interés público y es gestionada por autoridades como
la Comisión Europea o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con
procedimientos administrativos iniciados de oficio.
o La competencia desleal protege intereses privados y se persigue mediante acciones civiles ante
los Juzgados de lo Mercantil, siempre a instancia de parte.
Ambos mecanismos buscan un mercado equilibrado, pero desde perspectivas y herramientas
diferentes.
INTRODUCCIÓN
Regulación:
Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Ley 34/1988, de 1 de noviembre, General de publicidad.
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad
para la mejora de la protección de los Consumidores y Usuarios.
Directivas Europeas:
• 2005/29/CE: regula prácticas desleales hacia consumidores.
• 2006/114/CE: prohíbe publicidad engañosa y regula la comparativa.
Criterios:
1. Modelo Social de Competencia: protege a todos los que participan en el mercado (empresas,
consumidores, etc.).
2. Requisitos estrictos para deslealtad: solo se considera desleal si afecta de manera grave y directa
a la transparencia o la competencia. Algo "incómodo" para un competidor no es necesariamente
desleal.
3. Respeto a la Constitución Económica: se basan en:
o Libertad de empresa y de competencia.
o Protección del consumidor como pilar clave.
ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO
Ámbito Objetivo (Art. 2, Ley 3/1991)
Un comportamiento será desleal si:
1. Ocurre en el mercado.
2. Tiene una finalidad de competencia (aunque no se declare explícitamente, se presume si el acto
promueve o asegura la presencia de un producto/servicio en el mercado).
Ámbito Subjetivo (Art. 3, Ley 3/1991)
La ley se aplica a:
• Empresarios: mercantiles, civiles y profesionales (autónomos, empresas, etc.).
• Cualquier persona que participe en el mercado, ya sea física o jurídica.
Nota importante: no es necesario que los involucrados sean competidores directos. El objetivo principal
es garantizar un mercado justo y proteger la competencia leal.
CLÁUSULA GENERAL
Artículo 4: Cláusula general:
¿Qué es un comportamiento desleal? cualquier acción que vaya en contra de la buena fe, entendida
como las conductas correctas que la ley exige a los empresarios en el mercado.
En las relaciones con consumidores, un comportamiento será desleal si:
1. El empresario actúa sin la diligencia profesional (es decir, sin el cuidado y competencia que se
espera de un buen profesional).
2. Esto distorsiona la capacidad del consumidor medio (una persona informada y razonable) para
tomar decisiones económicas.
Consumidores vulnerables
Si la práctica se dirige a grupos como niños o personas con discapacidad, se evalúa desde la perspectiva
del consumidor promedio de ese grupo.
Artículo 4: Cláusula general II.
Comportamiento económico: cualquier decisión del consumidor sobre:
• Elegir una oferta o proveedor.
• Contratar un bien o servicio (incluyendo las condiciones).
• Pagar, parcial o totalmente.
• Conservar el bien o servicio.
• Ejercer derechos contractuales relacionados.
Prácticas desleales: si se distorsiona significativamente la capacidad del consumidor para tomar
decisiones informadas, logrando que actúe de manera que no hubiera elegido por sí mismo.
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL:
Artículo 5: Actos de engaño
Es desleal si una empresa da información falsa o confusa que pueda inducir a error al consumidor y
alterar su decisión económica. Esto aplica si afecta aspectos como:
• La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
• Las características principales del bien o servicio.
• La asistencia posventa al cliente o gestión de reclamaciones.
• Compromisos del vendedor o condiciones del contrato.
• El precio o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
• Necesidad de servicios adicionales (reparaciones, piezas) o cambios en el precio sin previo acuerdo.
• Características y los derechos del empresario (legalidad, cualificación).
• Derechos del consumidor o riesgos asociados al producto o servicio.
Artículo 6: Actos de confusión
Son desleales las conductas que generan confusión con la actividad, prestaciones o establecimiento de
un competidor. Esto incluye:
• Riesgo de confusión: el consumidor no identifica correctamente el origen del producto o servicio.
• Riesgo de asociación: el consumidor cree, erróneamente, que existe un vínculo entre empresas.
Se busca evitar engaños sobre el origen o relaciones de bienes y servicios.
Artículo 7: Omisiones engañosas
Es desleal ocultar o no proporcionar información necesaria para que el destinatario tome decisiones
económicas informadas. Esto incluye:
• Información poco clara, ambigua o ininteligible.
• Información dada en momentos inapropiados.
• No revelar el propósito comercial cuando no sea evidente.
Artículo 8: Prácticas agresivas
Son desleales las conductas que limitan significativamente la libertad de elección del destinatario
mediante acoso, coacción o influencia indebida, afectando su comportamiento económico.
Artículo 9: Actos de denigración
Es desleal difundir afirmaciones que perjudiquen la reputación de un competidor en el mercado, salvo
que sean exactas, verdaderas y pertinentes. No se consideran válidas aquellas relacionadas con aspectos
personales del afectado. También se vincula con las leyes que protegen el honor.
Artículo 10: Actos de comparación
La comparación pública con un competidor es lícita si:
• Los bienes o servicios comparados tienen la misma finalidad.
• Se realiza de forma objetiva, verificable y representativa.
• En productos con denominación de origen, solo se compara con otros de la misma denominación.
• No incluye comparaciones denigratorias, engañosas, confusas o parasitarias, ni presenta bienes
como imitaciones de productos protegidos por marcas.
Artículo 11: Actos de intimidación
Artículo 12: Actos de explotación de la reputación ajena
Artículo 13: Violación de secretos
Artículo 14: Inducción a infracción contractual
Artículo 15: Violación de normas
Artículo 16: Discriminación y dependencia económica
Artículo 17: Venta a pérdida
Articulo 18: Publicidad ilícita
PRÁCTICAS DESLEALES CON CONSUMIDORES:
Artículos 19 a 31: Prácticas comerciales desleales con los consumidores