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Derecho de Sucesiones

El Derecho de Sucesiones regula la transmisión del patrimonio de una persona tras su muerte, enfocándose en el derecho hereditario tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo. La herencia se entiende como la transferencia de todos los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos, y se distingue entre diferentes tipos de testamentos y legados. Además, se aborda la acción del heredero y el proceso de colación en la masa hereditaria, así como las diversas formas de testamento según el Código Civil Venezolano.

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Derecho de Sucesiones

El Derecho de Sucesiones regula la transmisión del patrimonio de una persona tras su muerte, enfocándose en el derecho hereditario tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo. La herencia se entiende como la transferencia de todos los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos, y se distingue entre diferentes tipos de testamentos y legados. Además, se aborda la acción del heredero y el proceso de colación en la masa hereditaria, así como las diversas formas de testamento según el Código Civil Venezolano.

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Derecho de Sucesiones.

Es el "Conjunto de normas jurídicas que, dentro del Derecho Privado


regulan el destino del patrimonio de una persona natural después de su
muerte". Nota: Cuando nos referimos al Derecho Hereditario, siempre nos
referimos a personas naturales, nunca a personas jurídicas.
Derecho Hereditario, desde el punto de vista objetivo: Conjunto de
normas con arreglo a las cuales el patrimonio de una persona se transmite a
otra. El sentido objetivo busca reglamentar a quienes van a quedar los bienes,
derechos y obligaciones después que una persona muere.
Derecho Hereditario, desde el punto de vista subjetivo: Estudia
simplemente por qué una persona en un momento dado puede suceder y por
qué otra persona no puede suceder. Verá el derecho particular de cada una de
las personas; la posibilidad que tengan para suceder y el orden de sucesión.

¿Qué es Suceder?

De acuerdo al diccionario de Cabanellas, Suceder es entrar una persona


en lugar de otro. Suceder es una transmisión, pasar una cosa de una persona a
otra, es decir, pasar un bien, un derecho o una obligación, de una persona vivo
o muerto, a otra. Art. 796° C.C. La propiedad se adquiere por la ocupación. La
propiedad y demás derechos se adquieren y se transmiten por la Ley, por la
sucesión, por efecto de los contratos. Pueden adquirirse también por medio de
los contratos".
Del artículo anterior podemos concluir: Que la sucesión es un medio de adquirir
y poder transmitir la propiedad y los demás derechos. En este curso sólo se
estudiará la sucesión en sentido hereditario. Por lo tanto, a esos fines se
entenderá por Sucesión: La transmisión de un derecho de una persona que
muere a sus herederos o legatarios.

Herencia.
Para los romanos la herencia suponía la transferencia a los sucesores o
causahabientes, no solo del patrimonio del de cujus, sino de toda la
universalidad de los derechos de que éste era titular, incluyendo también el
aspecto religioso. De aquí que los romanos definian la herencia como
successio in universum ius defuncti y no in bona difuncti. Pero desde que la
sucesión hereditaria perdió ese carácter jurídico-sacral, paso a considerarse
únicamente el aspecto jurídico-patrimonial que es el que se toma en cuenta en
el derecho moderno. De manera tal, que desde hace ya muchísimo tiempo se
ha venido considerando la herencia como la sucesión en los bienes del difunto,
aunque como se sabe existen otros derechos que son igualmente
transmisibles. De ahí que algunos códigos, como el Aleman, la definen como
“la transformación del patrimonio de un causante a su heredero como un todo”;
es decir, la transmisión a los herederos del conjunto de bienes, derechos y
acciones de los cuales era titular el difunto, y que no se extinguen con la
muerte.
Por otra parte, al tratar de expresar el concepto de herencia, deben
distinguirse dos aspectos: Uno objetivo y otro subjetivo.
Objetivamente: “la herencia es todo el patrimonio del difunto, considerado
como una unidad, que abarca y comprende todas las relaciones jurídicas del
causante, independientemente de los elementos singulares que lo integran…”;
es decir, la totalidad de las relaciones patrimoniales, unida por un vínculo que
da a tales relaciones un carácter unitario, haciéndole independencia de su
contenido efectivo. Es, en suma, una universitas que comprende cosas y
derechos; créditos y deudas y que puede ser un patrimonio activo o pasivo
según que los elementos activos superen a los pasivos o viceversa (lucrativa
hereditas o damnosa hereditas).
Subjetivamente: se entiende la herencia como subrogación del derecho en los
derechos y obligaciones del causante, y la condición que aquel asume como
consecuencia de tal hecho. Es así que el derecho pasa a ocupar la posición del
difunto y se convierte en titular de todas las relaciones jurídicas que constituye
la universalidad de su patrimonio. La transmisión de estas relaciones tiene
lugar en su totalidad, per universitatem, de tal manera que la adquisición no
implique mutación o modificación alguna de las mismas. Por ello se dice que es
la situación de una persona por otra en la totalidad de las relaciones, sin que
éstas sufran alteración alguna, al punto de que parezca que ni siquiera el sujeto
ha cambiado.

Formas de Heredar
Explique la acción del heredero. (Petitio Hereditaris)
El que al heredero corresponda, para hacer valer sus derechos contra
los terceros poseedores de cosas de la herencia, todas las acciones
personales o reales que correspondieron al difunto, es una lógica consecuencia
de la adquisición de tales derechos por él. De modo que podría obtener, con
las mismas acciones que el decujus podría ejercitar, el reconocimiento judicial
de todo crédito o derecho real.
También le corresponde todas las acciones posesorias, aun cuando no
hubiese aprehendido materialmente los bienes, pues el heredero se reputa
poseedor legítimo contra cualquiera que pretenda dichos bienes (Art. 781 y
995). Pero, además de esto, una acción especial protege en él el título
hereditario: la petitio hereditatis.
La Petitio Hereditatis, es definida por el tratadista italiano Polacco
como la acción en virtud de la cual el heredero reclama el reconocimiento de la
propia calidad hereditaria contra quien posee cosas hereditarias, aun
singulares, a título de heredero o de simple poseedor, o contra quien posee la
herencia como cosa universal, aunque sea a titulo singular, o bien contra quien,
pretendiéndose heredero, se arroga a sí mismo o le discute a él (al heredero
autentico) el ejercicio de derechos hereditarios; y esto con el propósito de
reivindicar la herencia o las cosas singulares pertenecientes a ella, o de
conseguir el libre ejercicio de los derechos hereditarios discutidos. Para De
Page, es la acción destinada a poner fin a toda discusión relacionada con el
derecho a la sucesión.
Es una acción de carácter real y universal, en la que el heredero actúa
contra quien le discute el título hereditario y retenga la posesión de las cosas
de la herencia. Es real, porque puede ejercitarse contra todo tercer poseedor, y
porque tiende a reivindicar los bienes hereditarios. Es universal, porque no
tiende a obtener la restitución de las cosas singularmente consideradas y asi a
recibir el reconocimiento en el actor del título hereditario; es decir, de la
pertenencia a él de la universalidad jurídica, y consiguientemente, la restitución
de todo cuanto a la herencia pertenece. Es, como la acción reivindicatoria para
el derecho de propiedad, una reivindicación del título hereditario; es una
vindicatio hereditatis, ya sea que la hereditas se considere subjetivamente
como derecho o cualidad personal del heredero, ya objetivamente como
universalidad o patrimonio.

Explique el proceso de colación en la masa hereditaria. Art. 1083 CCV.


Dice el Art. 1083 del CCV que “El hijo o descendiente que entre en la
sucesión, aunque sea a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o
hermanas, o los descendientes de unos u otras, deberá traer a colación todo
cuanto haya recibido del de cujus por donación, directa o indirectamente,
excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa”. Del texto de este
artículo se colige la necesidad de explicar de una manera clara, su explicación.
A lo que se refiere este artículo es a la obligación en que se encuentran ciertos
herederos forzosos, que concurren con otros a una sucesión, de aportar a la
masa hereditaria determinadas deliberaciones recibidas del causante antes de
la muerte de éste, a fin de que los otros coherederos participen
proporcionalmente de ellas.
El Legado.
Puedo comentar que en el Art. 834 del Codigo Civil Venezolano,
establece que “las disposiciones testamentarias que comprendan la
universalidad de una parte alícuota de los bienes del testador, son a título
universal y atribuyen la calidad de heredero”.

Del texto de este artículo se deduce que por Legado debe entenderse la
liberalidad que hace el testador en favor de una persona debidamente
identificada, sobre una cosa determinada o determinable; o como dice Ricci:
legado es toda donación hecha en testamento, de una cosa determinada o
considerada en sí misma, y no como parte alícuota del patrimonio del decujus.

Para Gangi, el legado es una disposición testamentaria en la cual el


testador deja en favor de una o más personas y a cargo de una o más
personas, objetos singulares de valor patrimonial, que no constituyen ni la
universalidad ni una parte alícuota de sus bienes.

Valeverde define los legados diciendo que, son disposiciones


testamentarias para las cuales el testador manda una cosa o porción de bienes
a titulo singular o persona o personas determinadas.

Clases de Testamento.

Muchas y muy variadas son las clases y formas de testamentos,


dependiendo de los caracteres específicos de cada uno de ellos; así se habla
de testamento abierto y cerrado; común u ordinario y especial o privilegiado;
mancomunado; marítimo; militar; nuncupativo; ológrafo, entre otros.
Nuestro Código Civil admite tres clases, a saber: Testamentos
Ordinarios, Testamentos Especiales y Testamentos otorgados en el extranjero.

Cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de vida,


puede acogerse a cualquiera de las formas del testamento ordinario (abierto o
cerrado); pero, si por el contrario, si estuviere en situación de afrontar una
epidemia grave que se repute contagiosa, o de hallarse en viaje a bordo de un
buque de la marina mercante o de guerra, o estuviere presentando servicio en
las Fuerzas Armadas, en lugar apartado o aislado, podrá testar cumpliendo los
requisitos de excepción que el Código Civil señala para estos casos. Así mismo
deberá llenar formalidades especiales, si se encuentra en país extranjero.

Vamos a analizar seguidamente cada una de las clases y formas de


testamentos admitidos por nuestro Código Civil:
I. Testamentos Ordinarios.

Los testamentos ordinarios son aquellos que pueden ser otorgados por
el testador en cualquier momento, sin importar las circunstancias que le
rodeen o el lugar donde se encuentre.
Dice el Art. 849 del CCV que el Testamento Ordinario puede ser
abierto o cerrado.

1. Testamento Abierto.

El testamento abierto o nuncupativo, es aquel en el cual el testador, al


momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las
personas que deben autorizar el acto, quedando éstas enteradas de lo que en
el testamento se dispone (Art. 850 CCV).

Lo que esencialmente distingue a esta clase de testamento del cerrado, es


que las disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de inmediato
por todas las personas que intervienen en el acto de otorgamiento. En tanto
que en el cerrado, el testador, sin revelar su última voluntad, se limita a poner
en conocimiento de las personas que deben autorizar el acto, que el
documento cerrado que les presenta, contiene su testamento.

Conviene señalar que en concepto de nuestro Código Civil son sinónimos


los vocablos abierto y nuncupativo; lo que no coincide con la acepción romana
de testamento nuncupativo, cuya denominación se reservaba al testamento
puramente verbal: nuncupare heredem, significaba para los romanos nombrar
heredero en alta voz. Sin embargo, en algunas legislaciones, nuncupativo se
toma como sinónimo de testamento abierto.

2. Testamento Cerrado.

Es aquel donde el testador, sin revelar su última voluntad, de clara que ésta
se haya en el pliego cerrado que presenta a las personas que deben autorizar
el acto. Este pliego se denomina plica, cuya acepción más general abarca el
sobre cerrado y sellado donde se encuentra no solo un testamento, sino
cualquier sentencia, orden especial o documento que debe abrirse y leerse en
el tiempo y en las circunstancias indicadas en la cubierta del mismo o en una
hoja especial que lo indique.

Nuestro vigente Código Civil no define el testamento cerrado, a diferencia


del Código de 1896; y se limita a decir que, “es testamento cerrado aquel en
que se cumplan las formalidades establecidas en el artículo 857” (hoy día Art.
851 CC), y estas formalidades, que son ad sunstantiam, son las siguientes:
1. El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que sirva
de cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no
pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y
sellar de esta misma manera en presencia del Registrado (hoy día
Notario) y de tres testigos.
2. El testado, al hacer la entrega, declararan en presencia de los mismos
que el contenido de aquel pliego es su testamento.
3. El testador expresara si el testamento está o no escrito y firmado por él.
Sino lo firmo porque no pudo, lo declarara en el acto de la entrega.
4. En Notario dará fe de la presentación y entrega, con expresión de las
formalidades requeridas en los numero 1º, 2º y 3º, todo lo cual hará
constar encima del testamento o en su cubierta, y firmaran también el
testador y los testigos.
5. Si el testador no pudiere firmar en el acto en que se hace la entrega, el
Notario hará también constar en la cubierta esa circunstancia y firmara,
a ruego del testador, la persona que éste designe en el mismo acto, la
cual será distinta de los testigos instrumentales.

Es de la esencia misma de esta clase de testamento, que la entrega se


haga al Notario, acompañada de la solemnidades de Ley; y en él el secreto
se mantiene de manera absoluta, puesto que la manifestación voluntaria del
testador ya ha sido escrita por él mismo o por un tercero y se entrega bajo
sobre cerrado; y es en esta cubierta o sobre, donde el Notario hará constar
el cumplimiento de los requisitos exigidos por los numerales 1º, 2º y 3º del
artículo 857 del CCV.

II. Testamentos Especiales.

Ya hemos dejado expuesto que cuando el testador no puede recurrir a


las formas ordinarias de testamento, por encontrarse en circunstancias
especiales de tiempo y lugar, el legislador permite que se empleen formas
simplificadas, en atención a tales circunstancias, puesto que resulta
imposible o muy difícil observar las solemnidades exigidas en los
testamentos ordinarios.
Ello ocurre solo en tres circunstancias que expresamente señala nuestro
Código Civil, a saber:
1. En lugares donde haya una epidemia grave que repute contagiosa.

2. Cundo se está a bordo de un barco de guerra o de la marina mercante.

3. Cuando se es militar en campaña, que es llamado testamento militar.


III. Testamento Otorgado en País Extranjero.

Tanto los venezolanos como los extranjeros, podrán otorgar testamento


en el exterior, para que surta efecto en Venezuela, sujetándose, en cuanto a
la forma, a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo,
deberá otorgarse en forma autentica y no se permitirá el otorgado por dos o
más personas en un mismo acto, ni el verbal, ni el ológrafo (Art. 879 CC), lo
que viene a complementarse con lo dispuesto en el Art. 37 de la LDIP que
ordena que: “Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si
cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los ordenamientos
jurídicos: 1. Del lugar de celebración de acto. 2. El que rige el contenido el
acto. 3. El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus
otorgantes”. Pero también podrán otorgarlo, tanto los venezolanos como los
extranjeros, en el exterior para que surta efecto en Venezuela, ante el
agente diplomático o consular venezolano, atendiéndose en este caso a las
leyes de nuestro país. En tales casos, el agente diplomático o consular hace
las veces de Registrador, y debe cumplir en el acto de otorgamiento las
disposiciones contempladas en los artículos 11 y 880 del CCV.

El agente diplomático o consular que presencia el acto de otorgamiento


de testamento, remitirá copia certificada del testamento abierto, del acta de
otorgamiento del cerrado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a
su vez remitirá dicha copia, por vía lega, al Notario del ultimo domicilio del
testador en el país; sino fuese conocido o no hubiese tenido nuca domicilio
en Venezuela, se le enviara a cualquiera de uno de los Notarios Públicos
del Municipio Libertador del Distrito Capital, para su protocolización.

Diferencia entre Herencia Testamentada y Herencia Ab-Intestada.

Herencia Testamentada. Herencia Ab-Intestada


Nace por manifestación legítima de la Nace por imperio de la Ley, al
voluntad del testador, para que sea momento de morir un sujeto de
cumplida después de su muerte y el derecho, realizándose la
destino de su patrimonio pase al transferencia de sus derechos y
destino de otra persona. obligaciones a otro u otros sujetos
señalados expresamente por la Ley.
Explique el Beneficio de Inventario.

Primeramente me tomo la palabra en definir el concepto, digo entonces


que, es el derecho que poseen los herederos de aceptar la herencia de su
causante sin que se mezclen los patrimonios del heredero y el patrimonio
hereditario. O como dice Cabanellas: el derecho que tienen el heredero de no
quedar obligado a pagar a los acreedores del difunto más de lo que importe la
herencia, con tal de que haga el inventario formal de los bienes en que
consiste.

Con respecto a su explicación tenemos que en el tema de la herencia,


quedo dicho que uno de los principios que rigen la sucesión universal es la
confusión del patrimonio e l causante con el patrimonio del heredero y para
evitar dicha confusión existe una Institución del Beneficio de Inventario, el cual
se encuentra regulado minuciosamente por nuestro Código Civil (Arts. 996,
998, 999 y 1023 y sig.).

El beneficio de inventario, representa una derogación del principio de la


confusión del patrimonio y del de la responsabilidad ilimitada del heredero, es
un provecho que la Ley otorga a quien, conociendo el pasivo del caudal de la
hereditario o aun desconociendo su verdadera cuantía, no quiere responder por
las cargas que gravan la herencia en más del importe de ésta. Su justificación
encuentra base en el hecho de que sirve para evitar el peligro de una serie de
renuncias sucesivas por parte de los llamados, renuncias que además de ser
una irreverencia para el difunto, acusarían un perjuicio social por la
incertidumbre de la pertenencia de la herencia y con ella de la condijo de los
acreedores y legatarios.

Dicho beneficio ejerce, por lo tanto, una función que no responde solo al
interés particular del llamado, sino que persigue también un fin de utilidad
social, con miras al cual la ley adopta como una de sus principales normas en
este aspecto, la su inderogabilidad por disposición del testador, declarando que
ninguna prohibición de esta puede privar al heredero del derecho de aceptar
con beneficio de inventario (Art. 1024 CC).

Consiste este beneficio en la declaración solemne del heredero de no


querer asumir la cualidad de si no es con responsabilidad limitada (Art. 1023
CC), y en la formación del inventario; esto es, descripción exacta y detallada de
todos los bienes que integran el caudal hereditario (Art. 1025 CC).

No hay que confundir el inventario con el beneficio que de él toma


nombre. Puede hacerse inventario de la herencia y el heredero aceptar pura y
simplemente o comportarse éste de modo que, aun queriendo aceptar con
beneficio de inventario, debe ser estimado como heredero puro y simple.
Recíprocamente, puede haber declaraciones y no formarse el inventario;
produciéndose, en este caso, todos los efectos de una normal adquisición
hereditaria. Lo que se precisa es el doble requisito de una declaración solemne
acompañada de la formalización del inventario, siendo indiferente que ésta
siga o proceda a aquella (Art. 1025 CC) y que el inventario sea hecho por el
heredero un tercero.

Diferencia entre Testamento Abierto y Testamento Cerrado.

Testamento Abierto Testamento Cerrado


 El testador manifiesta  El testador ofrece en un sobre
públicamente su última sellado sin revelar su última
voluntad. voluntad.
 Puede ser manifestado en  Debe ser entregado al Notario.
cualquier parte.  Solo puede ser abierto en el
 Lo conocen de manera momento que sea indicado en
inmediata todas las personas el sobre.
que intervengan el él.  Deber ser abierto con la
presencia de las personas
para autorizar el acto.

¿Qué es la Legítima?

La cuota patrimonial que la Ley reserva a ciertos herederos, se


denomina cuota legítima, o cuota de reserva. La legítima no es otra cosa que
una limitación a la libertad de testar; no obstante luego de respetar esta
porción, el testador puede disponer libremente del resto de sus bienes, esta
otra parte sustraída de toda vinculación se ha denominado cuota libre o cuota
disponible.

Nuestro Código Civil consagra la Institución de la Legítima en su artículo


883 al expresar que “la legítima es una cuota de la herencia que se debe en
plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge
sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes”. Y luego señala que
“el testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición”; y en el
siguiente artículo establece el monto de la cuota parte en “la mitad de sus
respectivos derechos en la sucesión intestada”.
Aunque a criterio de Ricci la legitima, no representa otra cosa sino que el
cumplimiento de un deber moral a favor de ciertas personas unidas a nosotros
por vínculos de sangre; deber que el legislador consagra para hacerlo más
respetable y firme, a fin de evitar que la indolencia del causante pueda en un
momento dado dejar desamparado a esos seres tan ligados a él.

Del texto comentado en primer lugar, se deduce que la Ley, al consagrar


la legitima, crea una obligación, una deuda, de parte del causante hacia sus
descendientes, ascendientes y cónyuge sin que tal obligación pueda quedar
sometida a carga o condición alguna.

Explique el Orden de Suceder.

Clases de sucesores.
1. Los hijos del causante y sus descendientes, incluyendo entre los hijos a
los adoptados en la adopción plena o simple.
2. El cónyuge.
3. Los ascendientes del causante.
4. Los hermanos del causante y los hijos de estos hermanos.
5. Los otros colaterales del causante comprendidos entre el tercero y el
sexto grado.

Hijos y descendientes.

Se entiende por hijo al habido dentro o fuera del matrimonio, siempre


que la filiación haya sido probada.se incluye al hijo en adopción plena o simple;
y por descendientes a quienes descienden de los hijos, excepto de los
adoptivos en adopción simple.
Primera regla: El hijo hereda siempre, es decir, nunca es excluido de la
sucesión ab-intestato.
Segunda regla: El hijo excluye a todos los demás parientes, con
excepción del cónyuge del causante.

I. Hijos o descendientes solos


La herencia de divide entre los hijos en partes iguales sin distinción de
edad, sexo, primogenitura, ni se atiende tampoco a que se trate de hijos de la
misma madre y del mismo padre, siempre y cuando sean hijos del causante.
En el supuesto de que algún hijo no pueda suceder o haya premuerto, su
parte se traspasara por representación a sus descendientes, excepto en el
caso del adoptado en adopción simple.

II. Hijos con cónyuges


No es necesario, para que el cónyuge tenga vocación hereditaria junto con
los hijos, que sea el padre o la madre de éstos.

Recordemos que no hay que confundir las reglas de la disolución de la


comunidad conyugal con las reglas de la partición de la herencia. Cuando se
llega a la partición de la herencia; es decir, la mitad de los bienes pertenecen al
cónyuge porque es propietaria de ella por comunidad conyugal. Sobre la otra
mitad se abre en sucesión.

En el concurso de cónyuge con los hijos o con los descendientes de éstos,


se le asigna l cónyuge una cuota equivalente a l un hijo.

Ejemplo: A la muerte de A queda su cónyuge B y dos hijos C y D. la


herencia se partirá así: 1/3 al cónyuge y 1/3 a cada uno de los hijos.

Cónyuge.

Primera regla: el cónyuge hereda ab-intestato mientras no esté divorciado,


ni legalmente separado de cuerpos y bienes (Art. 823 CC).

Segunda regla: cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, y es putativo,


tendrá vocación hereditaria si la apertura de la sucesión se h verificado antes
de la sentencia firme de nulidad.

Tercera Regla: cuando se dice cónyuge se entiende en el derecho


venezolano tanto el marido como la mujer.

Cuarta regla: el cónyuge nunca puede ser excluido por los otros herederos.

Quinta regla: el cónyuge excluye a los colaterales desde el 3er grado.

Sexta regla: el cónyuge puede concurrir con los hermanos del causante y
sus sobrinos, cuando no haya hijos de éste.

Ascendientes.

Son ascendientes las personas ligadas al causante en línea recta


ascendente (padres, abuelos, etc.), por vínculo de consanguinidad y por
adopción; siendo de advertir que en este último caso, si la adopción es simple y
el vínculo jurídico se limita al adoptante o adoptantes, sin pasar a los
ascendientes de ulterior grado.
Primera regla: en la línea ascendente no hay representación; por eso el
ascendiente más próximo recibe toda la parte correspondiente a los
ascendientes.

Sin son más de uno en un mismo grado de parentesco, entonces la parte que
corresponde a los ascendientes se divide entre los parientes de igual grado.

Segunda regla: a los fines de la división de la cuota correspondiente a


los ascendientes, no hace ninguna diferencia pertenecer a línea materna o
paterna.

Tercera regla: los ascendientes son excluidos por los hijos.

Cuarta regla: los ascendientes excluyen a los hermanos del causante a


los demás colaterales.

Quinta regla: los ascendientes concurren con el cónyuge.

Hermanos.

Primera regla: son excluidos por los hijos y por los ascendientes.

Segunda regla: los hermanos excluyen de la sucesión ab-intestato a los


otros parientes entre el tercero y sexto grado.

Tercera regla: los hermanos concurren con el cónyuge, si no hay hijos, ni


ascendientes. En este caso el patrimonio hereditario se divide en dos porciones
iguales, una para el cónyuge supérstite y la otra para los hermanos del de
cujus.

Colaterales desde el Tercero hasta el Sexto grado.

Primera regla: no hay diferencia entre colateral por doble o por simple
conjunción.

Segunda regla: el pariente colateral más próximo excluye al más remoto


por cuanto en esta línea no existe representación. Todos los parientes del
mismo grado concurren en partes iguales.

Tercera regla: todos los herederos ab-intestato en línea recta excluyen a


los colaterales.
Cuarta regla: esta categoría de herederos no excluye a ninguna otra.

Únicamente Colaterales del 3er grado hasta el 6to grado: toda la herencia va a
estos herederos, dividiéndose el monto hereditario entre el número de ellos,
teniendo siempre en cuenta que los de grado más próximo excluyen a los de
grado más lejano.
Explique los momentos de la Sucesión.

En la sucesión hereditaria se distinguen claramente tres momentos o


aspectos, que son:
1. Apertura.
2. Delación.
3. Adquisición de la herencia, aceptación y repudiación de la herencia.

1. Apertura de la sucesión.

Establece el Art. 933 del CC: “la sucesión se abre en el momento de la


muerte y en el lugar del ultimo domicilio del de cujus”. Es decir que es requisito
indispensable, determinante para que pueda abrirse la sucesión, que se haya
producido el hecho cierto de la muerte del causante, cuando el patrimonio ha
quedado sin titular y en consecuencia debe pasar a otro que ejerza esa
titularidad. No puede sucederse a una persona viva ni a aquella cuya muerte no
conste ciertamente, aunque sea razonablemente presumible.

2. Delación. Esta explicación teórica la omito, por ya ser relatada en el punto


siguiente a éste.

3. Adquisición, aceptación y repudiación de la herencia.

La adquisición, consiste en el hecho de subentrar el heredero en el lugar


del difunto y en la asunción por parte de aquél de todas las relaciones jurídicas
de éste. La adquisición depende de la voluntad del llamado; quien, ejercitando
el derecho derivado de la delación, acepta expresa o tácitamente la herencia.
La aceptación expresa no implica una declaración de quien tiene el jus
delationis; pues basta su comportamiento como tal heredero (pro heredes
gestio) para que la adquisición tenga lugar por virtud de la Ley. La aceptación
tácita deriva de que, quien tenga el jus delationis no repudie la adquisición.

En cuanto a la repudiación y aceptación de la herencia: en un sistema


jurídico en donde la herencia se adquiere ipso iure, merced a la delación y en el
momento en que ésta tiene lugar, no debería hablarse aceptación de la
herencia y si más bien de renuncia; por cuanto con la adquisición ipso iure, se
admite como lo hace nuestro legislador, el principios de que nadie puede ser
heredero contra su voluntad y de que no existe un heredero necesario según la
acepción romana. Sin embargo nuestro Código Civil, como ya hemos visto,
habla de una facultad del heredero de aceptar o renunciar la herencia; y dicta
normas no solo para la renuncia (Art. 1012 CC) sino también para la aceptación
(Art. 996 CC), declarando además que la facultad de aceptar se prescribe por
el transcurso de diez años (Art. 101 CC) admitiendo así mismo que una
herencia pueda quedar, durante este laso, sin titular.
Explique el momento de la Delación. (Ius Delationis)

La delación no es más que el derecho que les nace a las personas


vinculadas al causante de poder heredar los derechos y obligaciones del
mismo. Por delación se entiende el llamamiento efectivo del heredero, o sea,
"la posibilidad cierta, concreta y actual que el llamado tiene de hacer suya la
herencia".

Como nuestro Código Civil dice que la herencia se defiere por la Ley o
por testamento; son estas dos formas en las que puede nacer para una
persona su derecho de delación (adir a la herencia).

La delación crea, en favor de aquel en quien recae, un derecho especial


denominado el ius delationis, que es la facultad de hacer propia la herencia o
rechazarla mediante renuncia. Es pues, un derecho que entra a formar parte
del patrimonio de su titular y que por tanto puede ser transmitido a otros.

Es requisito indispensable para que surja el ius delationis es que el


llamado sobreviva al difunto; no importa cuánto viva. No podrá suceder quien
premuera al de cujus o quien no haya sido concebido al momento de la muerte
de éste. No puede suceder el ausente por que no consta su existencia y por lo
tanto no podrá saberse si sobrevivió o no al de cujus; ni quien hubiere perecido
en el mismo hecho junto con el causante: esta última es la figura jurídica de la
Conmoriencia (Art. 994°C.C.).

Dentro de la delación lo principal es la doble facultad que tiene la


persona de decidir si acepta o no acepta la herencia.

Explique los efectos de la renuncia de una Herencia.

Debemos tener en cuenta primeramente como efecto principal, que la


persona que renuncia a una herencia, pues es como si nunca ha sido llamado
a ésta, es decir, su carácter de heredero desaparece, por su propia voluntad,
en el cual debe hacerlo mediante escrito, en este caso por ante Notaria
Pública. Pero no porque éste haya decidido renunciar a la herencia, pierde
todos sus derechos, sino que la Ley le otorga aun el derecho a reclamar los
legados dejados a su favor.
Una vez verificada la renuncia o repudiación de la herencia, pasa a
tomar su lugar el siguiente heredero o coheredero en este caso, y si no hay,
pues debe continuar al siguiente grado. Esto según lo dispuesto en los arts.
1012, 1013 y 1014 del CCv.

Señale quien tiene capacidad para Suceder.

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