UNIDAD 1
1.1 Derecho de sucesiones. Sucesión por causa de muerte: elementos
1.2. Sistemas sucesorios: sucesión en la persona y sucesión en los bienes.
1.3 Vocación sucesoria. Sucesores mortis causa
PRINCIPIOS GENERALES
I.- Sucesión. Concepto. Especies.
El concepto de “sucesión” se refiere a un medio de adquirir el dominio, siendo este
un género, pudiendo ser entre vivos o mortis causa. No todos los D patrimoniales son
transmisibles: Ppio nemo plus iuris (excepción: actos de administración o disposición del
heredero aparente).
Las especies de sucesores pueden dividirse según el contenido que determina la
sucesión:
1) Sucesor universal: transmisión de todo o una parte indivisa del patrimonio de otro.
2) Sucesor singular: transmisión de un D en particular.
O al hecho generador de la transmisión (entre vivos o mortis causa):
1) Entre vivos: No es admisible la sucesión universal, sí la singular.
2) Mortis causa: Es posible la sucesión universal (herencia) y la singular (legados).
Sucesión por causa de muerte: Concepto, presupuestos, fundamentos.
La sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones que componen la
herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador
llama a recibirla. Esta transmisión es universal, comprende todo el activo transmisible del
patrimonio y el pasivo (deudas y cargas). Es personal porque, desde la muerte, los
herederos ocupan el lugar que tenía el causante. Presupuestos:
1) Persona fallecida (se explica más adelante).
2) Que haya dejado bienes.
3) Que haya dejado sucesores.
4) Que acepten la herencia.
Fundamento: Varias teorías:
· Savigny: Alude a la voluntad presunta o tácita del causante, especificada por la idea
de la continuación de la persona del difunto por sus herederos basada en el parentesco.
· Filmosi Guelfi : La justificación más ética de la propiedad reside en el concepto de
que los bienes deben servir como mediara el cumplimiento de los altos fines de la familia.
La sucesión por causa de muerte se puede producir por la muerte real o presunta.
La primera no es definida por el CCC, sólo se limita a establecer que con ella termina la
existencia de la PH, quedando sujeta a los estándares médicos (legislación especial:
ablación de órganos del cadáver). Muerte presunta (U4).
Una vez se produce la muerte o se declara la presunta, se da la apertura de la
sucesión (≠ apertura del juicio sucesorio), teniendo como consecuencia la transmisión
instantánea de la herencia a los herederos, perfeccionándose con su aceptación.
Derecho de sucesiones.
Definición: Conjunto de normas que tienen como fin regular y organizar el destino de
las relaciones jurídicas patrimoniales del causante. Es la parte del Derecho Privado que
regula la sucesión por causa de muerte, es decir, el destino de la titularidad de las
relaciones jurídicas de una persona luego de su muerte.
II.- Sistemas sucesorios: sucesión en la persona y sucesión en los bienes. Concepto
y principios funcionales de cada sistema. Derecho comparado.
Sucesión en la persona (D romano): El heredero es el continuador de la persona del
causante (ficción jurídica porque no pueden separarse los patrimonios), donde continúa con
la posesión del causante (bf o mf) y se produce la confusión entre la herencia recibida con
su patrimonio personal y la consiguiente responsabilidad personal del heredero por las
deudas de la persona muerta (ultra vires hereditatis).
Sucesión en los bienes (D germánico): Se sucede al causante en sus bienes, los
herederos son “liquidadores del patrimonio del causante” (no responde con sus bienes) y si
queda remanente, se lo reparten. Implica que no se continúe la posesión (siempre mf) y no
se confunde el patrimonio del sucesor con el del causante.
Sistema del Código Civil: sucesión universal y personal.
En la redacción original del CC, se establece la sucesión en la persona pura y simple
(excepción: beneficio de inventario). La ley 17711 establece la “presunción de aceptación
bajo beneficio de inventario” que resguarda al heredero de la posible insolvencia de la
herencia frente a deudas del causante. El CCC elimina este concepto y establece la
responsabilidad “intra vires” que suceden al causante en todos los D y acciones que no se
extinguen por la muerte y sólo responden con los bs de la herencia o su valor (excepción
por el art 2321).
III.- Vocación sucesoria: Concepto. Fuentes.
La vocación hereditaria es el llamamiento para recibir una herencia. Las fuentes del
llamamiento son dos, la voluntad del causante, mediante un testamento válido (por contrato
está prohibido) o la ley, estableciendo los miembros de la familia llamados a suceder al
causante.
Sucesión legítima, llamamiento forzoso y supletorio;
La sucesión legítima o intestada es aquella en la que la determinación del heredero
se realiza según los ppios establecidos en la ley. Los sucesores llamados por ley tienen
vocación legítima. Son forzosos: los descendientes, ascendientes y cónyuge, y; supletorios:
los parientes colaterales hasta 4° grado inclusive (no hay forzosos ni testamento).
sucesión testamentaria y sucesión contractual.
El testador llama a los sucesores a recibir la herencia mediante testamento. Si
existen legitimarios, no puede disponer libremente de sus bs (respetar la legítima), pero si
no existen podrá hacerlo. Pero si no lo hace o el llamamiento no comprende la totalidad de
la herencia, funciona el llamamiento supletorio de la ley a favor de los parientes colaterales,
pudiendo quedar vacante la herencia. Queda prohibido el llamamiento contractual por la
prohibición de contratar sobre herencia futura (art 1010) y los pactos sobre herencia futura
serán explicados en el punto siguiente.
IV.- Los pactos sobre herencia futura. Concepto. Caracteres. Clasificaciones. Regla
general prohibitiva, y excepciones en el Derecho. Derecho comparado.
Sucede cuando una parte se obliga, con respecto a otra, a procurarle D sucesorios
como heredero o legatario en su propia sucesión. Se ratifica la prohibición en normas como:
art 1546: donación bajo condición suspensiva de la muerte; art 2286: aceptar o renunciar
herencia futura; art 2449: irrenunciabilidad de la porción legítima.
Excepción de la prohibición:
1) Pacto sobre conservación de una explotación productiva o a participaciones
societarias, con miras a la conservación de la gestión empresaria o la
prevención/solución de conflictos.
2) Colación de donación (2385) ?
3) Partición por ascendiente (arts 2411 a 2414).
4) Transmisión de bienes a legitimarios (art 2461).
V.- Sucesores mortis causa: concepto, especies: heredero: legítimo y testamentario,
heredero universal y heredero de cuota (arts. 2486 y 2488). Legatario particular.
Clasificación.
Los sucesores mortis causa pueden ser universales o particulares. Los primeros son
los herederos (con llamamiento universal o de cuota) y los segundos son los legatarios. Art
2278: Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte
indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien particular o conjunto de ellos. Los
herederos universales tienen vocación a la totalidad, acrece por la falta de los demás
herederos o legatarios; los herederos de cuota tienen D a recibir la fracción asignada por el
testador, no al todo, excepto disposición en contrario; el legatario recibe un bien o conjunto
en particular, sin D a acrecer. Los herederos universales son los únicos que tienen la
investidura de pleno derecho y continúan en la posesión.
UNIDAD 2
1.4. Herencia: contenido.
1.5 Ley aplicable. Juez competente; fuero de atracción
PRINCIPIOS GENERALES (cont.)
VI.- Herencia: concepto. Contenido. Principios y excepciones respecto a derechos
extrapatrimoniales y patrimoniales.
Es el conjunto de bs, D y O que son de una persona y que ésta transmite al morir a
sus herederos. Lo que se transmite mortis causa no es el patrimonio como tal, sino la
herencia: “comprende todos los D y O del causante que no se extinguen por su
fallecimiento” (2277).
Los D patrimoniales se transmiten a los sucesores universales, excepto:
1) Las determinadas así por ley: Usufructo, uso, habitación, jubilaciones y pensiones, D
a alimentos (excepto 434 inc a) y la prohibición legal en un contrato.
2) Por la voluntad de las partes: Si así se establece en una cláusula contractual.
3) Por la naturaleza del D: Las intuitu personae.
4) D intelectuales (el causante los tiene de forma vitalicia, pero se transmiten a sus
herederos por un plazo determinado).
Como regla, los D extrapatrimoniales no se transmiten y se extinguen con la muerte
(ej: atributos y D de la personalidad; D de familia, y; la condena penal). Excepto:
1) Acción de daños y perjuicios por lesión a los derechos de la personalidad: Se
transmite a los sucesores universales del legitimado si ha sido interpuesta por éste.
2) Acción de estado de familia: Si fue iniciada en vida por el causante, pueden ser
continuadas por los herederos y, en otros casos, incluso ante la muerte de su titular
sin intentarla, pueden ser promovidas por sus sucesores (art. 582 y 590).
Derechos que se adquieren originariamente en ocasión de la muerte de una persona;
reglas aplicables. ?
Supongo que se refiere a la pensión, seguros de vida, derecho de habitación del
cónyuge/conviviente.
VI.- Ley que rige la sucesión: sistemas de unidad y pluralidad de sucesiones.
Sistema de unidad sucesoria Sistema de pluralidad sucesoria
A la sucesión sólo se le puede aplicar una A la sucesión se le pueden aplicar
única ley (ley personal). Esta ley podrá ser diferentes leyes. En este caso, la
la del último domicilio del causante o la de aplicación de diferentes leyes tendrá que
la nacionalidad del causante. ver con la ubicación de los bienes (ley del
lugar de la cosa).
Argumentos a favor: Argumentos a favor:
· Lo que se transmite a través de la · El patrimonio no es un todo ideal. Con la
sucesión es el patrimonio del causante, no sucesión no se transmite un todo ideal
los bienes por separado. El patrimonio del sino bienes determinados. Se va a aplicar
causante no está ubicado en ningún país la ley de dónde estén ubicados los bienes
porque es un todo ideal; por lo tanto, no del causante. (legislaciones modernas
pueden aplicarse leyes diferentes a dicho usan este sistema).
patrimonio de acuerdo a donde estén · El fundamento de la sucesión no es que
situados los bienes que lo integran. se cumpla la voluntad del causante, ya
· Con la sucesión se busca que reciban los que por más que la exprese, la ley no
derechos del causante aquellos a quienes respeta dicha voluntad.
él dejaría sus bienes si estuviera vivo. El · El régimen sucesorio es de orden
objetivo es que se cumpla la voluntad del público, por lo tanto, a los bienes deben
causante. No pueden aplicarse leyes aplicárseles las leyes del país en que
diferentes para repartir estos derechos estén situados.
porque no puede concebirse que la · Economía procesal: evita tener que
voluntad del causante varíe según la liquidar los bienes en largas distancias.
ubicación de los bienes. · Por la publicidad, se protegen mejor los
· Se abre un único proceso sucesorio. intereses de los acreedores y herederos.
Críticas: Críticas:
· Al abrirse un único proceso sucesorio, no · Deben abrirse tantos procesos
se asegura una adecuada publicidad del sucesorios como países en donde haya
trámite del juicio. bienes hereditarios.
· Aplicando esta teoría llevaría a que a un · Podría ocurrir que un sujeto fuera
bien ubicado en España, por ej., se le admitido como heredero en un país por
tenga que aplicar la ley de otro país. una ley hereditaria y excluido de esa
misma sucesión en otro país por otra ley.
Sistema mixto:
A los inmuebles, se les aplica la ley del lugar donde están situados (pluralidad); al
resto de bienes, el del último domicilio del causante (unidad).
Régimen del Código Civil; análisis de la regla general y de las excepciones; Tratados
de Montevideo.
El CC tenía como regla general el sistema de unidad (ley del domicilio del causante
al momento de su muerte). Excepciones: sistema de pluralidad para los inmuebles, muebles
registrables, muebles de situación permanente y violación de la legítima ante ley extranjera.
También otras situaciones que no son bienes en sí, como la capacidad para otorgar y
revocar testamento, la forma del mismo y de los actos jurídicos.
En nuestro país los tratados de Montevideo (1889 y 1940) son de aplicación
exclusiva y excluyente: si en materia sucesoria se genera conflicto con otro país firmante,
sólo se aplicará el tratado (Arg, Per, Par, Ur y Col). Este establece el sistema de pluralidad.
El primer tratado establece la ley del lugar donde están situados los bienes para todo lo
referido a la sucesión nombrado en el párrafo anterior. El segundo tratado lo modifica en la
capacidad del testador, que se rige por la ley del domicilio del causante y la forma del
testamento, regida por la ley donde fue otorgado.
VIII.- Ley que rige la sucesión en el tiempo.
Con relación al tiempo: rige la ley vigente al momento de la muerte del causante.
Con relación al territorio: rige la ley del domicilio del causante al momento de su
muerte.
IX. Proceso sucesorio Objeto.
Art 2335: El proceso sucesorio tiene por objeto:
1) Identificar a los sucesores.
2) Determinar el contenido de la herencia.
3) Cobrar los créditos.
4) Pagar las deudas, legados y cargas.
5) Rendir cuentas.
6) Entregar los bienes.
Caracteres: Judicial; voluntario, es decir, no contencioso (todo eso va por expediente
separado), y; universal, denominando como tal a todos los juicios que conocen de la
totalidad del patrimonio de una persona (PH o PJ), con el fin de asignar, distribuir o atribuir
los bs (enajenables) que lo conforman, en razón de las personas que según ley tengan ese
D (acreedores o herederos). Ejs: Sucesiones, concursos y quiebras.
Competencia. Regla legal y sus fundamentos.
Art 2336: La competencia es la del juez del último domicilio del causante. Art 2643:
Excepción: Los del lugar de situación de los bs inmuebles en el país respecto de estos.
Con respecto a la ley aplicable, rige el sistema de unidad (art 2644: ley del domicilio
del causante al momento de su muerte). Excepciones (sistema de pluralidad):
1) Inmuebles: Ley del lugar donde se encuentran.
2) Muebles registrables: Ley del lugar donde están registrados.
3) Muebles de situación permanente: Ley del lugar donde están en el momento de la
adquisición, modificación, transformación o extinción.
4) La legítima: Si la ley extranjera viola la legítima, se aplicará nuestra ley.
5) Capacidad para otorgar y revocar testamento: Ley del domicilio del testador al
momento de realizar el acto.
6) Forma del testamento: El testamento otorgado en el extranjero es válido en la Rep
según las formas exigidas por: Ley del lugar de otorgamiento; ley del domicilio,
residencia habitual o nacionalidad del testador al momento de testar, o; las formas
legales argentinas.
7) Actos jurídicos: Leyes y usos del lugar donde los actos se hubieran celebrado
(formas y solemnidades, validez o nulidad y publicidad).
Registro de Procesos Universales.
Funcionan en el ámbito provincial. Funciones a su cargo:
1) Inscribir denuncias de iniciación de juicios sucesorios y testamentarios, ab intestato,
de protocolización de testamento y/o presuntamente vacantes.
2) Confeccionar certificados e informes y expedir fotocopias de toda la documentación
a su poder.
3) Registrar las comunicaciones judiciales relacionadas con las denuncias inscriptas.
4) Informar al público sobre la existencia de juicios sucesorios iniciados.
Caso de último domicilio en el extranjero existiendo bienes en el país. (visto en
competencia) Método en el CCCN y en el CPC ?
II.- Fuero de atracción. Concepto.
Característica propia de los procesos universales que atrae todas las acciones en
las que la sucesión es demandada. Todos los procesos vinculados a esta transmisión
sucesoria, deben tramitar ante el mismo juez que entiende en la sucesión. Se fundamenta
en una adecuada organización y economía procesal. Caracteres:
a) De orden público.
b) Parcial: No todas las acciones relacionadas al causante deben tramitarse ante ese
juez, algunas seguirán en su juzgado de origen.
c) Temporal: Culmina con la partición.
d) Funciona de forma pasiva: Sólo tendrán lugar si la acción es ejecutada por los
acreedores del causante, no si son los herederos quienes demandan al 3ro (sí en
caso de reconvención).
Acciones atraídas. Excepciones y límites del fuero.
Art 2336: El mismo juez conoce de las:
1) Acciones de petición de herencia: quedan comprendidas las de indignidad, nulidad
de matrimonio, exclusión sucesoria conyugal; acción hipotecaria, y; acciones
personales contra el causante (excepto que ya se haya dictado sentencia).
2) Nulidad del testamento.
3) Los litigios con motivo de la adm y liquidación de la herencia, ejecución de disps
testamentarias, mantenimiento de la indivisión, operaciones de partición, garantía de
los lotes entre copartícipes, reforma y nulidad de la partición.
4) Acciones de estado: No están en el art, pero se consideran atraídas.
No procede el fuero de atracción por acciones reales, laborales, de familia, de
disolución y liquidación de sociedades comerciales.
Concurso o quiebra de la sucesión (aplicación analógica art. 105 ley 24.522).
No se aplica el fuero de atracción sobre el concurso o quiebra del causante o la
sucesión, sin perjuicio de la incidencia del resultado del CyQ tenga sobre el acervo
hereditario (art 105 LQC).
Caso de heredero único.
Art 2336: Si existe un sólo heredero, las acciones personales del acreedor del
causante pueden dirigirse a su opción al juez del último domicilio del causante o al que le
corresponde al domicilio del heredero único.
UNIDAD 3
1.5. Capacidad para heredar. Indignidad. Inhabilidad para suceder por testamento
CAPACIDAD PARA HEREDAR – INDIGNIDAD – EXCLUSIÓN
I.- Capacidad para heredar: Concepto. Distinción con capacidad para aceptar o
repudiar herencias y con vocación sucesoria.
La capacidad para heredar es la aptitud que la ley exige para que una persona
pueda ser titular de los D y O que se transmiten a través de la herencia (capacidad de D).
Es ≠ a la capacidad para aceptar o repudiar herencia (capacidad que tiene
una P llamada a suceder, de aceptar o no los D y O inherentes a su calidad de
heredero. capacidad de H). También es ≠ a la vocación sucesoria: es específica
para una sucesión en particular, sólo obtenida a través del llamamiento hecho
por ley o testamento. Requisitos:
1) La persona llamada a recibir debe existir al tiempo del fallecimiento (excepto
fundación creada por el testamento).
2) El llamamiento debe subsistir al momento de la apertura de la sucesión.
3) La vocación sucesoria no debe estar contrariada (voluntad del sucesible, sentencia
judicial o disposición legal).
Capacidad de personas de existencia visible y de personas de existencia ideal.
El art 2279 establece que pueden suceder al causante:
a) Las PH existentes al momento de la muerte del causante.
b) Las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Concebido = tiene D
hereditarios, con la condición de nacer con vida (si nace sin vida, se considera que
la persona nunca existió).
c) Las nacidas después de su muerte mediante TRHA, con las condiciones del art 561.
En el anteproyecto, en el art se permite la procreación hasta después de un año del
fallecimiento, si había dejado expresa voluntad. En el debate parlamentario se
eliminó esa posibilidad y el actual 561 se refiere a los requisitos del consentimiento
para someterse a las TRHA que no tiene relación con este tema. Se eliminó la
fecundación post mortem, pero no el art que le permitía heredar. Este inc, en ppio no
tiene sentido y no es aplicable (el juez decidirá).
d) Las PJ existentes a ese momento y las fundaciones creadas por su testamento.
II.- Indignidad: 1.- Concepto. Fundamento. Naturaleza jurídica.
Es la exclusión de la herencia decretada contra un heredero o legatario por una
sentencia judicial en virtud de una causa legal. Es una sanción civil (por lo que tiene
interpretación restrictiva), fundamentada en un reproche objetivo formulado por el OJ hacia
determinadas conductas a las cuales se presupone que el causante hubiera tomado como
decisión esta sanción legal.
Acción de indignidad: oportunidad (art. 2283); personas que pueden ejercer la acción
(art. 2283, 1° párr); personas que pueden ser declaradas indignas.
Sólo puede ser decretada por sentencia judicial, no se aplica de pleno D. Sólo puede
ser demandada después de abierta la sucesión, a instancia de quien pretende los D
atribuidos al indigno.
Legitimación activa: únicamente al que ocupará el lugar del indigno en la sucesión
del causante (acrecer porción o para excluirlo totalmente). También puede ser opuesta
como excepción por el demandado por reducción, colación o petición de herencia. No
pueden: el Estado; los deudores y acreedores de la sucesión; legatarios y herederos que no
van a ocupar el lugar del indigno.
Legitimación pasiva: 1- El indigno: herederos o legatarios. 2- Sucesores a título
gratuito del indigno y sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe.
Competencia. Procedimiento.
Es competente el juez donde se haya abierto la sucesión. Se tramita incidentalmente
por un proceso de conocimiento ordinario.
2.- Causales; enumeración y análisis (art 2281).
Las causales son taxativas. El art no exige condena penal, sino que le sea imputable
el hecho lesivo (el CC sí lo pedía). Es decir que si hay condena penal, no se discute. La
indignidad por emoción violenta y legítima defensa se determinan en sede civil. Casuales:
1) Autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, honor, integridad
sexual, libertad o propiedad del causante, o sus descendientes, ascendientes,
cónyuge, conviviente o hermanos. Se aplica a pesar de la extinción de la acción
penal.
2) Maltrato grave al causante u ofendido su memoria.
3) Acusantes o denunciantes del causante por delito penado con prisión o reclusión,
excepto por ser la víctima, o sea su cónyuge/conviviente, descendiente, ascendiente
o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal.
4) Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de 1 mes de
ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia procese en razón de otra
denuncia o de oficio. No alcanza a incapaces o cap restringida, ni a descendientes,
ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida/cómplice.
5) Parientes o cónyuge que no hayan suministrado los alimentos debidos o recogido en
establecimiento adecuado.
6) Padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante
su menor edad.
7) Padres privados de la resp parental.
8) Si indujeron o coartaron la voluntad del causante para que otorgue testamento, deje
de hacerlo, lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o
sustituyan el mismo.
9) Causales de ingratitud que permiten revocar donaciones (agrega la tentativa).
3.- Declaración de indignidad: efectos de la indignidad respecto del indigno,
La consecuencia de la declaración de indignidad, es que el indigno es excluido de la
herencia, sólo de ella y no de otras herencias. El indigno debe restituir los bienes recibidos,
pagando intereses de las sumas de dinero recibidas. Se le aplican las normas de poseedor
de mala fe. El indigno, hasta que no sea declarado como tal, puede realizar los actos como
heredero.
de sus descendientes y de terceros. Eficacia de los actos del indigno.
Los efectos de la indignidad quedan reservados al indigno y no a sus descendientes.
Así lo establece el art 2429, otorgándole D de representación.
Sabemos qué, según el art 2283, se puede accionar contra los sucesores a título
gratuito del indigno y los particulares a título oneroso de mala fe, excluyendo a los
adquirentes a título oneroso de buena fe. La B o M fe se dirime según el conocimiento al
tiempo de contratar de la causal de indignidad.
4.- Fallecimiento del indigno antes de la declaración de indignidad.
Continúa la acción de indignidad contra los herederos del indigno fallecido.
5.- Extinción de la indignidad: causales.
La causal de indignidad se puede extinguir por el perdón del ofendido, mediante
testamento a favor del indigno posterior al hecho (excepto desconocimiento de los hechos).
Si consta expresamente el perdón o la cláusula que favorece al indigno fuera anulada por
vicios de forma o revocado, el perdón se considera vigente.
También puede purgarse por la caducidad de 3 años de la apertura de la sucesión y
al legatario por igual plazo desde la entrega del legado. Excepción: el demandado por el
indigno (red, col o pet h) puede invocar la indignidad en todo tiempo.
III – Inhabilidades para suceder por testamento.
Estas inhabilidades (≠ incapacidad) contrarían la vocación sucesoria
testamentaria, pero no lo imposibilita a heredar por el llamado legal. El
fundamento en estas restricciones está en la vinculación especial que puede
tener con el testador, permitiendo influir sobre las disposiciones que adopte. Art
2482: No pueden suceder por testamento:
a) Tutores y curadores a sus pupilos, si mueren durante la tutela o curatela o antes de
ser aprobadas las cuentas definitivas de la adm (limitación temporal).
b) Escribano y testigos ante quienes se haya otorgado el testamento (sólo de ese acto).
c) Ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan
asistido al causante en su última enfermedad (no las iglesias).
Sanción. Personas interpuestas. Prueba del fraude. Posesión de los bienes por las
personas inhabilitadas (art. 2483).
Art 2483: Las disposiciones testamentarias a personas que no pueden suceder son
de ningún valor, incluso ante interpósita persona. Se presume iuris et de iure tal cuando sea
a los ascendientes, descendientes y cónyuge/conviviente del impedido a suceder. El fraude
a la ley puede ser probado por cualquier medio. Los inhábiles a suceder por testamento que
se encuentren en posesión de los bs del causante, se consideran de mala fe.
IV – Otros casos de exclusión del sucesor mortis causa:
a) Reconocimiento post mortem (art. 573);
b) Exclusión del cónyuge supérstite (remisión);
c) Revocación del legado (remisión)
UNIDAD 4
2.1. Derecho de opción.
2.2 Aceptación de la herencia. Formas
2.3. Renuncia de la herencia. Derecho de los acreedores
2.4 Cesión de la herencia
ADQUISICION DE LA HERENCIA, ACEPTACIÓN, RENUNCIA Y CESIÓN DE HERENCIA
I.- Adquisición de la herencia.
Es la atribución que supone la transmisión en virtud de ley o voluntad
testamentaria del conjunto de titularidades del causante. Se produce de pleno D
con su muerte. Es ≠ a la aceptación de la herencia (acto por el cual el titular de
la vocación hereditaria exterioriza su voluntad de adquirir la herencia) e
investidura de la calidad de heredero (el mismo puede ejercer sus D sobre esos
bs).
Antecedentes de derecho romano. Sistema del Código Civil y Comercial.
En el D romano, la adquisición de la herencia se producía desde su aceptación.
En el CC, la apertura de la sucesión se produce en el mismo momento de la muerte
y su consecuencia es la transmisión instantánea de la herencia. Efectos de la transmisión
instantánea:
1) El sucesor que sobrevive aunque sea un instante al difunto transmite la herencia a
sus propios sucesores;
2) Si hay más de un sucesor, desde la muerte del causante se forma la comunidad
hereditaria (similar a un condominio) entre todos ellos -art. 2323 CCCN-;
3) La competencia corresponde al juez del domicilio del causante al momento de su
muerte (arts. 2336 y 2643 CCCN);
4) Los sucesores deben ser capaces para adquirir la herencia al momento de la muerte
del causante (art. 2279 CCCN); la indignidad para suceder se evalúa al momento de
la muerte del causante (art. 2281 CCCN).
5) La ley aplicable a la sucesión es la ley vigente al momento de la muerte del
causante;
6) Aunque el sucesor fuera incapaz o ignorase la existencia de la herencia, es
propietario de ella desde la muerte del causante;
7) Desde el fallecimiento del causante comienza a correr el curso de prescripción de
las acciones sucesorias.
Casos de conmoriencia (art. 95) y de muerte presunta (arts. 85/92).
Conmoriencia: 2 o más personas fallecen en un desastre común u otra circunstancia
que no permite saber quién murió primero. Se considerará iuris tantum que todos fallecieron
al mismo tiempo, sin transmisión de derechos entre ellos.
Muerte presunta: el juez puede tener por comprobada la muerte si la desaparición
del cadáver se produjo en circunstancias en las que debe ser tenida por cierta. Casos:
1) Ordinario: Ausencia de una persona en su domicilio por 3 años desde la última
noticia de ella. Fecha de muerte: al año y medio.
2) Extraordinarios:
- Incendio, terremoto, acción de guerra u otro semejante, susceptible de
ocasionar la muerte, por el término de 2 años desde el suceso. Fecha de
muerte: el día del suceso o término medio que ocurrió o pudo haber ocurrido.
- Buque o aeronave naufragados o perdidos, sin noticia de su existencia,
desde los 6 semes de ocurrido el suceso o pudo haber ocurrido. Fecha de
muerte: último día que se tuvo noticias del buque o aeronave.
Apertura; vocación sucesoria; delación.
Como sabemos, la apertura coincide con la muerte. Vocación ≠ Delación.
Vocación (Vocatio = invitación o llamada): Llamamiento a ser sucesor. Es abstracto.
Delación: Llamamiento real y efectivo para recibir una herencia determinada (sin
impedimentos legales). Al ser el llamamiento concreto, sólo la persona con delación tiene la
potestad de aceptar o no la herencia.
Ejemplos: Una persona concebida pero aún no nacida, tiene vocación desde el
momento de la apertura de la sucesión, pero la delación no se produce hasta el momento
en que, habiendo nacido con vida, quienes hayan de representarlo puedan manifestarse
acerca de la aceptación de la herencia.
II.- 1.- Derecho de opción. Plazo para ejercerlo, caducidad, consecuencia.
Facultad del heredero de aceptar o repudiar una herencia determinada (+ silencio).
El art 2287 dispone esta potestad, pudiéndose hacer sólo en su totalidad (parcial = se
considera aceptada por el todo) y sin modalidades (se tiene por no hecha, todavía puede
optar). El art 2288 establece un plazo de caducidad de 10 años de la apertura de la
sucesión, sino es tenido por renunciante. (En el CC tenía 20 años).
2.- Derecho de terceros interesados; efectos del vencimiento del plazo.
Los 3ros interesados pueden intimar a los herederos para que se pronuncien sobre
la aceptación o renuncia de la herencia por un plazo entre 1 y 3 meses, tomando como
aceptante al que no se expide al término del mismo. Sólo puede intimarse luego de 9 días
de la muerte del causante, sin perjuicio de las medidas precautorias. El interesado debe
presentarse judicialmente para realizar la intimación. Legitimación amplia:
- Acreedores del causante (no les sirve porque se cobran antes.
- Legatarios y Coherederos (no les sirve porque puede disminuir su parte).
- Acreedores del heredero (a estos sí les sirve).
3.- Transmisión del derecho de opción. Cómputo del plazo.
El D de opción es transmisible por causa de muerte, en caso de que el heredero
fallezca antes de expedirse sin que haya transcurrido el plazo, teniendo los herederos de
este el D de optar respecto a la primera herencia. (La renuncia a la herencia del heredero
fallecido, sin expresarse sobre la herencia a él diferida, implica la renuncia de ambas). El
plazo sigue corriendo desde la muerte del causante original, pudiendo algunos aceptarla o
rechazarla (no es necesario hacerlo en conjunto). Se los considera aceptantes o
renunciantes desde la apertura de la sucesión original.
III.- Aceptación de la herencia:
1.- Concepto. Caracteres. Efectos.
Acto voluntario lícito unilateral por el cual una persona llamada a suceder asume (no
“adquiere”) de manera irrevocable los D y O que corresponden a la calidad de heredero.
Caracteres:
1) Voluntaria: Excepto aceptación forzada.
2) Unilateral: Por parte del titular de la vocación.
3) Indivisible: Sólo se puede aceptar íntegramente.
4) Lisa y llana: No se acepta bajo modalidades.
5) Efecto retroactivo: A la apertura de la sucesión (consolidación de la calidad de
heredero).
Efectos:
1) Irrevocable una vez aceptada.
2) No causa la confusión de patrimonios: No se extinguen deudas entre el heredero y el
causante y tampoco los D reales gravados con los bs del heredero en favor del
causante.
3) Responsabilidad cum viribus hereditatis: Sólo responde con los bs de la herencia
(excepción art 2321).
4) Responsabilidad pro viribus: responde con el valor de los bs si los enajenó.
2.- Capacidad para aceptar o repudiar. Aceptación por mandatario (art. 375, inc. d).
Cabe aclarar que es ≠ a la la capacidad para ser heredero. No hay norma
específica de capacidad para aceptar herencias, así que se utiliza la capacidad
general para disponer bs (porque no es un acto de mera adm). También se
necesita capacidad para ejercer por sí mismo esos D, pudiendo hacerlo por sí o
por medio de mandatario con facultades expresas (375 inc d). El incapaz deberá
hacerlo a través de su representante legal.
3.- Formas de aceptación (art 2293): a) Expresa;
Cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento
público o privado. Debe manifestar por escrito una intención cierta de ser heredero.
b) Tácita;
Si otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no
puede haber realizado sino en calidad de heredero. Estos actos son (art 2294):
a) la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el
cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad;
b) la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos
posesorios sobre él;
c) la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o
condómino después de transcurrido un año del deceso;
d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido
demandado en calidad de heredero;
e) la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;
f) la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque
sea gratuita;
g) la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus
coherederos.
actos que no implican aceptación; (art 2296):
a) los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración
provisional, así como los que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son
ejecutados en interés de la sucesión;
b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos
adeudados por el difunto, los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente;
c) el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del
difunto, o recuerdos de familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos;
d) el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos a
que se refiere el inciso b) o se depositan en poder de un escribano;
e) la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del
administrador, si se da al precio el destino dispuesto en el inciso d) de este artículo; en caso
de no poderse hallar comprador en tiempo útil, su donación a entidades de asistencia social
o su reparto entre todos los herederos;
f) la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de
desvalorizarse rápidamente, si se da al precio el destino dispuesto en el inciso d).
En los tres últimos casos, el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda
sujeto a las obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes ajenos.
c) Forzada.
La aceptación es un acto voluntario, con la excepción del caso del art 2295, con el
heredero que oculta o sustrae bs de la herencia, en el que es considerado aceptante con
responsabilidad ilimitada, perdiendo el D a renunciar y a la parte sobre aquello que haya
ocultado o sustraído (si no lo puede devolver, deberá su valor). Es una sanción ante el
incumplimiento del deber de lealtad entre los herederos.
4.- Aceptación por personas incapaces o de capacidad restringida.
Las personas con cap restringida y los inhabilitados (pródigos), podrán aceptar la
herencia en la medida que la resolución judicial haya previsto esta posibilidad. En caso de
aceptación de herencia realizada en nombre de un incapaz o cap restringida, nunca puede
darse la responsabilidad personal del heredero por las deudas del causante.
III- Renuncia a la herencia: 1.- Concepto. Caracteres.
Es el acto expreso mediante el cual una persona llamada a suceder manifiesta su
voluntad de no ser heredera. AJ con el fin de extinguir D. Caracteres: Voluntaria, unilateral,
gratuita (si fuera onerosa es aceptación con cesión), indivisible, lisa y llana, efecto
retroactivo, expresa (no se presume, sin perjuicio de la caducidad) y formal.
Oportunidad. Forma.
Puede renunciar siempre y cuando no haya acto de aceptación, luego de la muerte
del causante. La formalidad es mediante escritura pública o en acta judicial incorporada al
expediente judicial.
Efectos. Derecho a donaciones y legados. Deudas.
El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la
herencia, sin perjuicio del D de representación. No se tiene ningún D sobre los bs
hereditarios renunciados.
El heredero renunciante puede conservar la donación recibida o el legado hecho
hasta el límite de la porción disponible. No tiene responsabilidad por las deudas del
causante, pero sí podrá ser reclamado el crédito si él era deudor del mismo.
2.- Retractación, revocación (arts. 338/342) y nulidad de la renuncia (arts. 386 y 388).
La renuncia puede ser dejada sin efecto por voluntad del renunciante, quedando
emplazado como aceptante, siempre y cuando no haya caducado su D de opción, la
herencia no haya sido aceptada por otros herederos o puesta en posesión al E. La
retractación no afecta los D adquiridos por 3ros.
No hay normas específicas de revocación, se aplican las normas grales (declaración
de inoponibilidad por fraude a un acreedor). Tampoco existen normas específicas de
nulidad, teniendo como efecto poder volver a expedirse sobre la herencia. Causales:
1) No haberse instrumentado en escritura pública o acta judicial incorporada al exp.
2) Incapacidad del renunciante.
3) Vicios del consentimiento.
3.- Acción de los acreedores del heredero.
art 2292: Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, éstos
pueden pedir autorización judicial para aceptarla en su nombre (sólo en favor de los
acreedores que la formulan y hasta la concurrencia del monto de sus créditos). Ni los
acreedores ni el heredero renunciante no se convierten en aceptantes, es una subrogación
en la que el remanente líquido que le hubiera correspondido, se utiliza para pagar a su
acreedor personal y el resto se distribuye entre los demás herederos. Tiene como requisito
de procedencia tratarse de un acreedor anterior a la renuncia, ser un deudor insolvente y
una herencia solvente.
IV- Cesión de herencia:
1.- Concepto. Método del Código Civil. Caracteres.
Es un típico caso de contrato de cesión de D. Un heredero (cedente) transmite a otro
o un 3ro (cesionario) los D y O inherentes de su parte indivisa de la herencia. Al ser un
contrato, las normas son supletorias a lo acordado por las partes. Caracteres: consensual,
bilateral, formal, oneroso o gratuito, aleatorio. Se encuentra regulado del art 2302 al 2309,
aplicándose esta normativa a la indivisión postcomunitaria.
El CC no se reguló este instituto, por lo que se aplicaban analógicamente las normas
de compraventa, permuta o donación, dependiendo de si la contraprestación era en dinero,
en especie o no la había, respectivamente.
Oportunidad, forma (art. 1618, inc. a).
Puede celebrarse este contrato desde la apertura de la sucesión, sino se estaría
pactando sobre herencia futura, y hasta la partición de herencia, mientras los bs estén
indivisos. Si hay un sólo heredero (o sea, no hay indivisión), podrá cederlos antes de
inscribir los bs a su nombre. Debe hacerse por escritura pública (solemnidad relativa, no
acarrea nulidad) y produce efectos:
a) Entre los contratantes: desde la celebración del contrato.
b) Respecto a otros herederos, legatarios y acreedores del cedente: desde que se
incorpora la escritura pública al expediente sucesorio.
c) Al deudor de un crédito de la herencia: desde la notificación.
2.- Objeto. Cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados.
Si el cedente fuera el único heredero, se cede una masa indivisa que comprende la
totalidad de la herencia; si existen coherederos, la totalidad de la parte del cedente.
Si se ceden D sobre bs determinados de la herencia, no se rige por las reglas de
cesión de herencia, sino por el contrato que corresponde (como se hacía en el CC) y está
sujeto a que el bien le sea atribuido al cedente en la partición.
Comienzo de eficacia: entre los contratantes; efectos respecto a coherederos,
acreedores de la sucesión y acreedores del cedente. (explicado en oportunidad y forma).
3.- Obligaciones del cedente; garantía de evicción;
El cedente debe transmitir al cesionario los D que le corresponden de la herencia y
entregarle los bs que se encuentren en su poder. También responderá por evicción si:
1) Cesión onerosa: garantiza su calidad de heredero y la parte indivisa (responde si es
excluido o a parece otro coheredero disminuyendo su porción hereditaria). No
responde si se cedieron como litigiosos o dudosos si no hubiera dolo. Salvo pacto en
contrario, no responde por evicción y vicios de los bs en sí.
2) Cesión gratuita (responde por causales grales): si expresamente asumió esa
obligación, si se hizo de mala fe, la evicción se produce por causa del cedente, si la
cesión fue mutua, remuneratoria o con cargo.
Los frutos percibidos antes de la cesión no le corresponden al cesionario. Sí le
corresponde el valor de los bs si fueron enajenados o consumidos. El cedente también
deberá el valor íntegro de los bs que fueron gravados después de la apertura y antes de
realizar la cesión (salvo pacto en contrario).
derechos y obligaciones del cesionario.
El cesionario adquiere los mismos D que le correspondía al cedente de la herencia y
participa en el valor íntegro de los mismos. Él debe cumplir la contraprestación, si fue
onerosa; pagar las cargas del cedente y los tributos que gravan a la transmisión hereditaria
impagas al momento de la cesión; reembolsar lo pagado por deudas y cargas de la
sucesión, sólo hasta el valor de los bs recibidos. Las obligaciones extinguidas por confusión
no renacen con la cesión.
Contenido de la cesión.
Las partes pueden convenir la extensión y las exclusiones de la misma. El art 2303
establece lo que comprende y no la cesión de herencia (salvo pacto en contrario):
- Comprende a la cesión: todo el contenido patrimonial de la herencia o parte indivisa,
comprendiendo las ventajas de la colación de donaciones, renuncia y caducidad del
legado. Estos supuestos benefician al cesionario.
- Ya que no se transmite la calidad de heredero, no comprende a la cesión: el
incremento en las porciones hereditarias (excepto colación o renuncia/caducidad de
legado), lo acrecido antes de la cesión por una causa desconocida al tiempo de la
cesión, los objetos de valor afectivo que carecen de valor pecuniario (sepulcros, doc
privados, retratos, etc). Estos supuestos benefician al cedente.
UNIDAD 5
3.1. Derechos y obligaciones de los herederos
3.2 Investidura de la calidad de heredero. Declaratoria de herederos y auto
aprobatorio de testamento
I.- Derechos y obligaciones de los herederos. D de los acreedores del causante.
Además de suceder al causante en los D que aquel poseía, tiene otros D a título
propio y obligaciones:
- Derechos: Aceptar/repudiar la herencia (D de opción); reclamar su condición (acción
de petición de herencia); ejercer D derivados del estado de indivisión; hacer cesión y
acciones hereditarias; D a la legítima y acciones protectoras de la misma; pedir y
obtener la investidura en la calidad de heredero.
- Obligaciones (cumplir con): Las obligaciones del causante (en obligación forzosa);
las obligaciones de la transmisión del patrimonio (impuestos, gastos); con la
colación; los legados y cargas instituidas testamentariamente que no afecten la
legítima; garantizar a los otros coherederos por evicción.
Transmisión de la propiedad y de la posesión: sistema del Código Civil (art. 2280.
1901 y 1935).
La sucesión mortis causa tiene 2 caracteres diferenciados: universal, con la muerte
del causante se transmite una universalidad (activos y pasivos); personal, situación del
heredero ocupando la posición jurídica del causante. Esto se ve claramente en los arts:
- 2280: Desde la muerte del causante los herederos tienen todos los D y acciones de
aquél de manera indivisa (excepto lo no transmisibles por causa de muerte) y
continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.
- 1901: Unión de posesiones. El heredero continúa la posesión del causante (...) En la
prescripción breve las posesiones deben ser de BF y estar ligadas por un vínculo
jurídico.
- 1935: Adquisición de frutos o productos según la BF o MF. La BF del poseedor debe
existir en cada percepción de frutos, y; la BF o MF del que sucede en la posesión se
juzga sólo con relación al sucesor y no al antecesor. El poseedor de BF hace suyo
los frutos percibidos y los naturales devengados no percibidos. El de MF debe
restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Ambos deber restituir
los productos.
II.- Investidura de la calidad de heredero. Evolución legal.
Es el reconocimiento público del título de heredero que se puede lograr de
pleno D o por decisión judicial. Título en virtud del cual el heredero puede ejercer
todos los D inherentes a su calidad. Es ≠ a la muerte del causante, que genera la
adquisición de la propiedad de los bs y no necesariamente que pueda ejercer sus
D sobre dichos bs.
El CC lo definía como “posesión hereditaria” lo que generaba dificultades con la
definición de posesión de D reales. Podía ser legal (ascendientes y descendientes
legítimos) o judicial (cónyuge, hijos y padres naturales, parientes colaterales, herederos
instituidos por testamento). Con el tiempo, se incluyeron a los hijos extramatrimoniales
dentro de la judicial y a los cónyuges dentro de la legal. Luego no se diferenciaba entre
ascendientes legítimos e ilegítimos, todos tenían posesión hereditaria legal. Hasta llegar al
CCC:
Investidura legal y judicial. Declaratoria de herederos y auto aprobatorio del
testamento: concepto, efectos.
La investidura legal es la adquirida por algunos de los llamados a suceder por la ley
(herederos forzosos: ascendientes, descendientes y cónyuge), por la sola muerte del
causante, sin ninguna formalidad o intervención judicial, quedando investido en su calidad
de tal de pleno D aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento. Les permite
ejercer todas las acciones transmisibles del causante, excepto la transferencia de bs
registrables (la investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de
herederos).
La investidura judicial es declarada por una resolución judicial. La necesitan:
- Los colaterales hasta el 4to grado (herederos legales no legitimarios): Mediante
declaratoria judicial de herederos (pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce la
condición de heredero). Se dicta a favor de todos los herederos que se presenten a la
sucesión dentro de 30 días de publicado el edicto en el boletín oficial. Para obtener la
declaratoria, se debe acreditar la muerte del causante y el vínculo de parentesco. Tiene 3
características principales:
1) Podrá ser ampliada en cualquier momento del proceso (en el mismo juicio sucesorio
o por uno ordinario, dependiendo de si hay controversia o no).
2) No causa estado ni afecta a 3ros.
3) No es una sentencia (pero tiene la misma forma).
Los efectos de la declaratoria son: El colateral estará investido en la calidad de
heredero (título necesario para acreditarlo frente a 3ros), permitiéndole disponer de los bs
inmuebles y muebles registrables mediante la inscripción de la declaratoria en el registro. Le
confiere la posesión de la herencia en favor de los que no la hubieren adquirido en virtud de
ley. No tiene sino efectos patrimoniales, no prejuzga acerca de los vínculos de familia ni
causa estado, se entiende siempre sin perjuicio de 3ros.
- Los sucesores testamentarios: Mediante el auto aprobatorio de testamento, que
tiene el mismo valor que la declaratoria, otorgando la investidura de la calidad de heredero.
Se acredita la validez formal del testamento mediante un perito caligráfico que acredite la
letra y firma del testamento (no es necesario si el testamento es por acto público).
- Los investidos legalmente para transmitir bs registrables.
III.- Legitimación para promover el proceso sucesorio. Derecho de los acreedores y
legatarios particulares; requisitos que deben cumplir.
Los legitimados son aquellos que gozan de la investidura de la calidad de heredero.
Excepciones: Los acreedores y legatarios particulares ante la inacción de los herederos, por
vía subrogatoria para cobrarse de sus créditos o se entreguen sus legados. Requisitos:
1) Condición de acreedor: Al tiempo de promover la demanda (vía resolución judicial o
reconocimiento del crédito por los herederos).
2) Interés legítimo para actuar: Se presume. Carece de interés si se le dio fianza
suficiente (aunque estuvieran asegurados con garantías reales).
3) Inacción del deudor subrogado.
4) Citación del deudor: No impuesto por el CCC pero sí por el CPCC (por 30 días, para
que ejerza su D de opción).
Medidas urgentes. Intervención de interesados ?
IV. Sucesión intestada. Citación a los interesados: por edictos y por notificación
directa; plazo, efectos.
Definición: Es aquella en la que se determinan los herederos llamados por la ley
siguiendo los procedimientos establecidos a tal fin. Antes de dictar la declaratoria de
herederos, se deben diligenciar las siguientes cuestiones: Si no hay testamento o no
dispone la totalidad de los bs, el interesado debe expresar si pretende un D exclusivo o
concurren otros herederos. Se notifica a los herederos denunciados y se dispone la citación
de herederos, acreedores y los que se consideren con D, por edicto publicado por 1 día,
para que lo acrediten dentro de 30 días. (art 2340)
Prueba de la vocación hereditaria; reconocimiento de coherederos (art 596 CPCC).
Para probar la vocación hereditaria se requiere acreditar el fallecimiento del
causante (con acta de defunción o sentencia que declara su muerte presunta) y el título de
heredero que se invoca (partidas de nacimiento, acta de matrimonio o testamento).
El CPCC dispone que la justificación del título se hará exclusivamente con:
- La prueba preexistente que por sí misma acredite el parentesco invocado.
- La prueba supletoria correspondiente.
- El reconocimiento de los coherederos.
La declaratoria de herederos constituye prueba suficiente a tales efectos. Cualquier
otra pretensión hereditaria fundada en distintas pruebas se tendrá como petición de
herencia (o la que corresponda) y correrá por expediente separado.
Impugnación de la vocación sucesoria.
Es la acción que corresponde a los herederos por una causa que excluye a una
persona para ser heredero de otra. Estas causas son:
1) Indignidad.
2) Matrimonio “in extremis”.
3) Divorcio.
4) Separación de hecho sin voluntad de unirse (a ambos).
5) Decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia.
En caso de bigamia (contraer 2do matrimonio sin disolver el 2ro), le corresponde:
- Al 1° cónyuge del bígamo: la mitad de todos los gananciales del bígamo (sin
importar si los obtuvo durante la 1° o la 2° unión) y la mitad de sus gananciales.
- Al 2° cónyuge del bígamo: la mitad de los gananciales del bígamo durante la 2°
unión, y la mitad de sus gananciales.
- Al bígamo: la mitad de sus gananciales durante la 1° unión, la mitad de los
gananciales de su 1° cónyuge y la mitad de los gananciales de su 2° cónyuge. El
bígamo es el verdadero perjudicado ya que no obtiene la mitad de sus gananciales
de la 2da unión.
V.- Sucesión testamentaria. Testamento ológrafo: protocolización. Testamento por
acto público.
Las únicas formas de testar reguladas son por acto público y el testamento ológrafo.
El art 2339 modifica sustancialmente la protocolización del testamento ológrafo:
1) Presentar el testamento ante el juez de la sucesión (previa apertura, pero el CC
regulaba el testamento cerrado, el CCC no).
2) El juez dejará constancia del estado del documento.
3) Comprobación de la autenticidad de la escritura y firma mediante pericia caligráfica
(el cc pedía 2 testigos que reconozcan la letra y firma).
4) El juez “rubricará” (firma) el principio y final de cada una de las páginas del
testamento y mandará a protocolarizarlo, esto le otorga valor de instrumento público.
En el expediente se pone una copia, quedando el original en secretaría.
5) Los interesados pueden pedir copia certificada. La protocolización no impide su
impugnación de autenticidad vía proceso contencioso.
6) El juez dicta resolución que aprueba el testamento.
Testamento consular; protocolización.
El art 2646 establece que es válido el testamento hecho por un argentino en país
extranjero o un extranjero domiciliado en el Estado, ante ministro plenipotenciario del Gob
de la Rep, un encargado de negocios o un cónsul y 2 testigos domiciliados en el lugar
donde se otorgue el testamento.
El jefe de legación (o en su defecto el de la nación amiga) debe rubricar al inicio y al
final de cada hoja el testamento abierto; el cerrado, en su carátula. Debe remitir copia al
ministro de Rel Ext de cada Rep y este lo debe remitir al juez del último domicilio del difunto
en la Rep, para incorporarlo a los protocolos de un escribano de dicho domicilio. Si no se
conoce su domicilio, el testamento debe ser remitido a un juez de 1ra instancia para su
incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe.
No se usa este tipo de testamento, ya que se puede testar ajustándose a las formas
establecidas en el código y tendrá plena eficacia en el país.
Auto aprobatorio de testamento: trámite y efectos. Acumulación
Explicado anteriormente.
UNIDAD 6
3.3 Petición de herencia. Presupuestos y efectos de la acción de petición de
herencia
3.4 Heredero aparente.
PETICION DE HERENCIA - HEREDERO APARENTE.
I -Acción de petición de herencia (art 2310). Procedencia. Naturaleza jurídica.
Acción que tiene un heredero para desplazar a otra persona que también invoca la
calidad de heredero o para concurrir con ella en la sucesión del causante. Es decir, se
busca la entrega total o parcial de la herencia, sobre la base del reconocimiento de la
calidad de heredero del actor. Requisitos de procedencia:
1) Reconocimiento del actor en la calidad de heredero: Acreditación de tener mejor D
que el demandado.
2) Entrega total o parcial de la herencia: Dependiendo del título hereditario acreditado
en el punto 1).
La mayor parte de la doctrina determina que esta es una acción típica del D
sucesorio, con la que se protege la herencia. “Conglomerado de acciones” con carácter
personal, acreditación del mejor D, y real, procurando la entrega de los bs hereditarios.
También se teorizó sobre si es una acción real, personal, mixta, en dos tiempos, universal
(toda la herencia), singular (bien por bien) y sobre sus efectos declarativos (acción personal,
desde la muerte del causante) y reivindicativos (de las acciones reales).
Personas que pueden promoverla y contra quienes. Competencia.
Legitimado activo: la persona que tiene un mejor o igual D que quien ostenta hasta
ese momento la calidad de heredero. Si tiene mejor D, lo excluye; si tiene igual D,
compartirá la herencia.
Legitimado pasivo: Contra la persona que detenta los bs que invoque tener título de
heredero y desconozca la calidad del heredero del actor.
Es competente el juez que interviene en el proceso sucesorio y debe tramitar por un
juicio separado e independiente.
Efectos; concepto de la buena fe y mala fe del poseedor y del adquirente.
Tiene dos efectos fundamentales (uno le sigue al otro):
1) Determinación de la persona que tiene el carácter de heredero del causante.
2) Restitución de los bs que integran la herencia al heredero declarado en la sentencia.
Se aplican las reglas de reivindicación de poseedor de BF y MF.
Prescripción liberatoria y adquisitiva.
Art 2311: La petición de herencia es imprescriptible, sin perjuicio de la
prescripción adquisitiva. Prescripción ≠ D de opción
II – Petición de herencia y plazo para ejercer el derecho de opción. Acumulación con
otras acciones.
II- Heredero aparente. Concepto.
Es el heredero que, ostentando la calidad de tal, resulta vencido en una acción de
petición de herencia. Se encuentra en posesión de los bs hereditarios, comportándose
como heredero real en virtud de título idóneo en abstracto, pero ineficaz para el caso en
concreto.
Validez de los actos de administración y de disposición.
Actos de administración: Son válidos hasta la notificación de la demanda de petición
de herencia. Son inválidos si hay MF del heredero aparente y del 3ro con quien contrató.
Actos de disposición: Son válidos siempre que hayan sido a título oneroso con un
3ro de BF.
Relación entre el heredero verdadero y el aparente. Derecho a reembolso
Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bs no provenientes
de la herencia, tiene derecho a reembolso, y si ha pagado deudas del causante con bs
hereditarios, no se puede discutir porque son actos de adm. El heredero aparente de BF
debe restituir al heredero el precio recibido; el de MF debe indemnizar todo perjuicio que le
haya causado.
UNIDAD 7
Comprende los temas
5.1. Indivisión hereditaria.
5.1.1 Estado de indivisión. Administración extrajudicial y judicial
5.1.2 Indivisión impuesta por el testador. Pacto de indivisión de herederos.
Oposición del cónyuge y de un heredero
ESTADO DE INDIVISIÓN DE LA HERENCIA.
I.- Estado de indivisión de la herencia. Indivisión hereditaria: comienzo y extinción.
Ocurre cuando concurren dos o más herederos a la sucesión.
El CC no la regulaba porque Vélez la consideraba potencialmente conflictiva,
buscando que se supere este estado rápidamente. Hoy en día se encuentra regulada y
comienza con la muerte del causante, finalizando con la partición que es el modo normal
(modos anormales: falta de bs, reducción a un sólo heredero, transformación en condominio
o constitución en PJ).
Durante el estado de indivisión, el conjunto de bs hereditarios pertenece a todos, sin
que ninguno pueda atribuirse el D exclusivo. C/u es propietario de una porción ideal (cuota).
Naturaleza jurídica. Hipótesis en que actúa como sujeto de derechos y obligaciones.
Durante la vigencia del CC hubo diferentes teorías sobre su NT, donde se
encontraba la teoría de la personalidad jurídica y la del condominio. Hoy en día esta
discusión no tiene importancia, porque hoy en día se encuentra regulada y se la caracteriza
por la reglamentación que se ha hecho a las distintas situaciones que durante su vigencia
se prestan (hipótesis que actúa cómo sujeto de D y O):
- Declaración de concurso o quiebra.
- Ante el fisco: Tributan por impuesto a las ganancias (el contribuyente es la masa
indivisa).
Los créditos y deudas durante la indivisión. Evolución legal.
Art 2317: Si existe pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria
indivisa (se paga deudas y cargas). Garantía = Totalidad de la masa. Mientras subsista la
indivisión, los acreedores deben reclamar el cobro de sus créditos a la sucesión.
Los créditos y deudas divisibles son atribuidos desde la apertura de la sucesión,
como relaciones jurídicas singulares asumidas a título hereditario. Esto quiere decir que,
durante la indivisión, los créditos divisibles que tenía el causante se atribuyen en cabeza de
los herederos en proporción a su parte. Lo mismo ocurre con las deudas, en las que cada
heredero es deudor sólo en proporción de su parte.
Los créditos no forman parte de la masa hereditaria, se dividen de pleno D desde la
muerte del causante (porque son fácilmente divisibles entre los herederos). Reglas:
- Desde la muerte del causante (sin necesidad de partición), cada heredero podrá
exigir el pago al deudor hasta la concurrencia de su parte hereditaria.
- El deudor que le paga a un heredero la parte que a éste le corresponde del crédito
queda liberado de su obligación respecto a ese heredero, aunque la deuda total no
se haya cancelado.
- Todo heredero puede ceder su parte en cada uno de los créditos de la herencia
desde la muerte del causante. Al momento de la partición se computará en la hijuela
del cedente el crédito cedido.
- Desde la muerte del causante, los acreedores personales de los herederos pueden
embargar la parte de aquellos en cada uno de los créditos hereditarios, y pedir que
los deudores de esos créditos sean obligados a pagarles a ellos hasta la
concurrencia de esa parte.
Respecto a las deudas se presenta el problema de determinar cuándo se dividen las
deudas: 1) si se da luego de la partición si la deuda no hubiere sido pagada; 2) si se da
como consecuencia de la entrega a los herederos de su parte hereditaria, o; 3) si opera
desde el fallecimiento del causante.
Fornieles dice: “quienes creen que la división de las deudas se opera después de la
partición, se ven en la necesidad de sostener que si un heredero quisiera pagar su parte
antes que aquélla lleve a cabo, el acreedor obraría legalmente rehusando el pago parcial”.
Como consecuencia de la división de pleno derecho podemos decir que:
1) Cada uno de los herederos se libera de su obligación pagando su parte en la deuda.
2) Si los herederos fueran condenados conjuntamente por la deuda, cada uno de ellos
será considerado solamente como condenado en proporción a su parte hereditaria.
3) La interpelación realizada por los acreedores de la sucesión a uno de ellos por el
pago de la deuda, no interrumpe la prescripción con relación a los otros.
4) La insolvencia de un heredero no perjudica a los otros, es decir que los solventes no
pueden ser perseguidos por la insolvencia de su coheredero.
II.- Administración extrajudicial de la herencia.
La administración de la herencia es el conjunto de AJ llevados a cabo para
conservar, administrar y disponer de los bs hereditarios. Si hay un solo heredero, será el
encargado de administrar la herencia; si hay más de uno, se conforma la comunidad
hereditaria y se prevén normas para dicha administración. Existen 2 tipos de administración:
1) Extrajudicial (arts 2323 a 2329): En la comunidad hereditaria, si no hay administrador
designado.
2) Judicial (arts 2345 a 2362): Cuando el juez, dentro del proceso sucesorio, designa
un administrador.
Derechos de los comuneros:
a) actos conservatorios y medidas urgentes;
Si no se designó administrador judicial, el art 2324 dispone que cualquiera de los
herederos puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bs indivisos.
Estas medidas necesarias pueden ser actos conservatorios o medidas urgentes. Los
primeros son aquellos que deben ser adoptados con urgencia para evitar que el bien sufra
un deterioro o perezca en perjuicio de los herederos. La legitimación la tiene cualquiera de
los herederos y los gastos pueden ser solventados con los fondos de la herencia o bien
demandar a los otros coherederos para que afronten en la parte proporcional a su cuota
hereditaria indivisa.
Las medidas urgentes pueden ser autorizadas por el juez, incluso antes de la
apertura del sucesorio, a pedido de cualquier coheredero sin necesidad de unanimidad.
Algunos casos están establecidos en el art 2327, pero son meramente enunciativos y el
criterio que debe tener el juez es que la omisión de estas medidas pone en peligro el interés
común de todos los coherederos.
b) Actos de administración y de disposición;
El art 2325 establece como requerimiento el consentimiento de todos los herederos
para estos actos (pueden otorgarse mandato gral de administración entre sí, también será
tácito si uno toma cargo de la administración sin oposición expresa de los demás). Se
necesitan facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bs
indivisos y para la contratación y renovación de locaciones.
El art 2326 dispone que, en caso de que el heredero se encuentre ausente o
impedido transitoriamente, los actos realizados en su representación se rigen por las
normas de gestión de negocios.
Si un heredero dispone un bien sin encontrarse las situaciones de los párrafos
anteriores, se establece la responsabilidad ilimitada a dicho heredero (art 2321 inc d).
c)posesión;
Los coherederos continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor (art
2280). No se puede “poseer en partes indivisas”, por lo que cada heredero se comporta
como poseedor de todo el bien. Esto significa que cada heredero puede oponer a 3ros las
defensas que le otorga dicha calidad, independientemente si ejercen efectivamente la
posesión de la cosa (si lo hacen, se comportan como comuneros y no como dueño).
d)uso y goce de los bienes; locación de cosas comunes; ocupación de un bien por un
coheredero;
El art 2328 dispone que el uso y goce de los bs hereditarios le corresponde a todos
los herederos de forma simultánea, donde deberán hacer un arreglo o deberá ser regulado
por el juez, a falta de este. Si un heredero utiliza privativamente de la cosa, puede suceder:
- Los demás no se oponen: Se considera que prestó tácitamente su consentimiento.
No se deberá monto alguno a los demás, pero se encargará de los impuestos y
servicios que afecten a dicho bien.
- Si al menos uno se opone: El ocupante podrá hacer saber a los coherederos que
desea compartir el uso, por lo que no se debe nada; pretender esa exclusividad y se
deberá compensar desde la fecha del reclamo fehaciente.
e) frutos;
Art 2329: Los frutos acrecen a la masa, excepto partición provisional (los frutos
pertenecerán al coheredero al que se le haya adjudicado el bien). Cada uno de los
herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su
parte en la indivisión.
f) acción reivindicatoria y acciones posesorias.
Del art 2380 surge que los coherederos tienen las acciones que tenía el causante,
por lo que podrán ejercer la acción reivindicatoria cuando un bien hereditario se encontrase
en poder de un 3ro u otro heredero (en este último caso, sólo en su parte indivisa). En este
sentido, también tendrán las acciones posesorias ante turbaciones y desapoderamientos.
III.- Administración judicial de la herencia indivisa. Incidente de administración.
Designación de administrador.
CPCCSF art 617: “De todo lo relativo a la administración de la herencia, se hará
pieza separada” (la administración sigue hasta el art 626).
El art 2345 establece la capacidad para ser administrador: PH plenamente capaces
o PJ autorizadas por ley o los estatutos para administrar bs ajenos.
El administrador es designado por los herederos que, a falta de mayoría, cualquiera
puede pedirle al juez que lo haga. Este último, deberá tener preferencia con el cónyuge
supérstite, el heredero más idóneo o un 3ro (en orden de prelación). También puede ser
designado por el testador, siendo uno o más y estableciendo el modo de reemplazo.
Administración provisoria y definitiva. ?
Pluralidad de administradores.
Nada impide que haya más de un administrador de la herencia. Modalidades:
- En forma sucesiva una administración individual.
- En forma conjunta.
- Simultáneamente, pero con ámbitos de actuación específicos.
El art 2348 ordena la prioridad de estas modalidades y dice que cuando hay varios
administradores el que haya sido nombrado primero actuará, y a falta de éste, actuarán los
que son llamados en forma sucesiva. Si se realizó de forma tal que se requiera la actuación
conjunta para ejercer la administración, la voluntad coincidente es necesaria para realizar
los actos propios de esa gestión.
Garantías.
El administrador será responsable por los actos que deterioren el contenido de la
herencia. Para evitar esto, el testador, la mayoría de los herederos o bien a pedido de uno,
puede fijarse la garantía que el administrador brindará. En estos casos, si el este no otorga
la garantía exigida, deber ser removido del cargo.
Facultades del administrador; actos conservatorios; actos de administración
ordinaria y de administración extraordinaria; actos de disposición;
Están establecidas en el art 2353:
1) Debe realizar los actos conservatorios de los bienes (es decir, aquellos que
procuran mantener el bien en sí mismo) y continuar con el giro normal de los negocios del
causante;
2) Puede, por sí solo (sin requerir conformidad), enajenar las cosas muebles
susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente
onerosa (para la enajenación de otros bienes, necesita acuerdo unánime de los herederos
o, en su defecto, autorización judicial).
3) Debe gestionar los bienes de la herencia y promover su realización en la medida
necesaria para el pago de las deudas y legados (para ello no necesita consentimiento de los
herederos).
cobro de créditos y acciones judiciales.
Art 2354: Previa autorización judicial o de los copartícipes si son plenamente
capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante,
continuar las acciones promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer
efectivos sus derechos, y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue
demandado. En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos
del causante.
Rendición de cuentas. (Cuenta definitiva y forma de la misma)
Art 2355: Se debe rendir cuentas trimestralmente,excepto que la mayoría de los
copropietarios de la masa indivisa haya acordado otro plazo o el juez lo haya establecido
. Art 2361: Concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta
definitiva. Su forma está dispuesta en el art 2362, que establece dos supuestos:
- Si todos los coherederos son plenamente capaces, se hace privadamente.
- En su defecto, se hace judicialmente (se le da vista y la pueden impugnar).
Sustitución y remoción del administrador judicial. Honorarios
La función del administrador termina con la partición, renuncia o remoción. El art
2351 determina que cualquier interesado puede solicitar al juez su remoción, que se
tramitará por la vía más breve y continúa en sus funciones (excepto que el juez haya
designado un administrador provisional). Si bien el art no lo dice, se entiende que la mayoría
de los coherederos podrán hacerlo cesar en su funciones, pero en esta situación no hay
necesidad de invocar causal alguna.
El art 2349 le otorga el D al administrador de remuneración por su labor y de
reintegro de los gastos necesarios y útiles que haya efectuado. La primera, será fijada por el
testador; en su defecto, por acuerdo entre los coherederos y el administrador; si no hay
acuerdo, la determinará el juez.
Medidas urgentes.
Art 2352: Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, demora en
aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes
tendientes a asegurar sus derechos, como la facción de inventario, el depósito de bienes, y
toda otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de éstos o la
designación de administrador provisional. Los gastos que ocasionan estas medidas están a
cargo de la masa indivisa.
IV.- Indivisiones forzosas.
Si bien el destino final de la masa indivisa será la partición, puede suceder que, por
diversos motivos, esta división no pueda realizarse sobre toda la masa o sobre alguno de
los bienes que la integran. El estado de indivisión hereditaria admite 2 alternativas: De pleno
derecho, que es legal, forzosa y universal; a voluntad de partes, que puede ser impuesta
por el testador, por el cónyuge supérstite o acordada por los heredero, y que en este caso
es transitoria. La indivisión puede ser de la totalidad de la herencia o un bien determinado,
un establecimiento comercial/industrial/ganadero/minero/etc y partes sociales, cuotas o
acciones.
Sujetos que las establecen, plazo, bienes sobres los que recaen, derechos de los
coherederos.
Oponibilidad a terceros. Derecho de los acreedores del causante y de los herederos.
Cualquiera sea la causa que genere el estado de indivisión, quedan afectados los D
de 3ros, los acreedores de los herederos. A razón de los efectos de la oponibilidad frente a
ellos, la indivisión debe ser inscripta en los registros respectivos (para los bs registrables).
La norma no establece el caso para los bs no registrables, pero la indivisión le es oponible
frente a 3ros desde que se resuelve la indivisión forzosa y con ello la exclusión de la
participación.
Los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni la porción
ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación
correspondientes a su deudor. Diferente es el caso de los acreedores del causante, los
cuales no pierden el D al cobro de sus créditos sobre los bs indivisos.
Casos: Indivisión impuesta por el testador;
El art 2330 le otorga la facultad al testador de imponer a sus herederos, aún
legitimarios, la indivisión de la herencia por no más de 10 años o hasta que cumplan la
mayoría de edad (acá pueden ser más de 10 años).
Pacto de indivisión;
El art 2331 le permite a los coherederos convenir una indivisión total o parcial, por un
plazo no mayor a 10 años. Se requiere la aprobación judicial si hay incapaces o con
capacidad restringida. Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del
mismo. De todas formas cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del
vencimiento del plazo, si concurren causas justificadas. Esta indivisión no afecta a la
partición provisional de uso y goce de los bs en favor de un copartícipe.
Oposición del cónyuge:
El art 2332 regula dos casos de indivisión forzosa respecto del cónyuge (ambos
casos no operan si pueden serle adjudicados a su lote):
a) respecto de una unidad económica o de participaciones, acciones o cuotas
sociales; La indivisión es sobre:
- Un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro
que constituye una unidad económica; haya sido adquirido o constituido en todo o en
parte por él, o que participa activamente en su explotación.
- Las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o
accionista.
Esta indivisión tiene un plazo máximo de 10 años, pero el juez puede prorrogarla
incluso hasta la muerte el cónyuge supérstite.
Sin perjuicio de lo dispuesto, cualquier coheredero puede pedir al juez la partición
antes del plazo si concurren causas graves o razones de manifiesta utilidad económica.
b) respecto de la vivienda conyugal;
Mismo D tendrá sobre la vivienda que haya sido residencia habitual de los cónyuges
al tiempo de fallecer el causante, y haya sido adquirida o construida total o parcialmente con
fondos gananciales, con sus muebles. Esta indivisión dura hasta su fallecimiento. Los
herederos sólo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes
que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades.
No se aplica la norma (es decir, ambos casos):
Si los cónyuges hubieran estado sometidos bajo el régimen de separación de
bienes, ya que la norma exige que la vivienda haya sido adquirida o construida total o
parcialmente con fondos gananciales. Es decir, deben haber estado casados bajo el
régimen de comunidad.
Si los cónyuges decidieran convivir sólo algunos días a la semana o en
determinadas circunstancias como viajes, vacaciones, etc, ya que los cónyuges no tendrán
una residencia habitual común al tiempo de fallecer el causante que encuadre dentro de los
requisitos de la norma.
Oposición de un heredero
Según el art 2333 un heredero puede, en las mismas circunstancias establecidas en
el art anterior, oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una
unidad económica si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en la
explotación de la empresa. El plazo máximo es de 10 años.
UNIDAD 8
Comprende los temas
4.1 El patrimonio del causante y de los herederos después de la aceptación de
herencia; sistemas en derecho comparado. Sistema del Código Civil argentino.
Evolución legal.
4.2 Responsabilidad de los herederos y legatarios.
4.2.1 Responsabilidad limitada de los herederos. Modalidad: cum viribus y pro
viribus. Responsabilidad con los propios bienes.
4.2.2. Responsabilidad de los legatarios. Legado de universalidad.
4.3 Pago de cargas, deudas y legados.-
4.3.1. Prioridad: de los acreedores del causante y de los acreedores del heredero.
4.3.2. Orden de pago de cargas, deudas y legados. Presentación de los acreedores
del causante. Procedimiento de pago. Derecho de oposición de acreedores y
legatarios.
4.4 Concurso o quiebra de la sucesión y de los herederos:
4.4.1. Sucesión concursada: muerte del fallido; concurso o quiebra de la sucesión.
4.4.2. Concurso o quiebra de los herederos.
RESPONSABILIDAD DE LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS. LIQUIDACION DEL
PASIVO HEREDITARIO
I.- El patrimonio del causante y de los herederos después de la aceptación de
herencia; sistemas en derecho comparado.
Cuando un heredero acepta la herencia, el principal efecto es el perfeccionamiento
de la transmisión de los bs hereditarios al mismo, pero éstos permanecen separados de sus
bs personales. Esto sucede para no hacer personalmente responsable al heredero por las
deudas y cargas de la sucesión, las cuales sólo son imputables al acervo hereditario, pero
sin afectar de ningún modo la titularidad de las cuotas hereditarias.
Sistema del Código Civil argentino. Evolución legal.
En nuestro sistema se aplica la sucesión en la persona, es decir que el sucesor
continúa con la persona del causante. Podemos dividir 3 etapas bien marcadas:
1- CC de VS: El art 3417 disponía que el heredero continuaba con la persona del
difunto, siendo propietario, acreedor o deudor en todo lo que éste era (sólo los transmisibles
mortis causa). La regla era la aceptación pura y simple y sólo excepcionalmente podía
aceptarse con beneficio de inventario (derecho concedido al heredero de aceptar la
herencia obligándose por las deudas del causante únicamente hasta la concurrencia del
valor de los bienes que recibe. Operaba automáticamente la confusión de patrimonios y la
responsabilidad ultra vires hereditatis (el heredero responde por las deudas y cargas de la
herencia con los bs de este y todo su patrimonio).
2- Ley 17711: Si bien mantuvo vigente la misma norma, invirtió la regla de la
aceptación. Ahora la sucesión se presumía aceptada bajo beneficio de inventario. No
operaba automáticamente la confusión de patrimonios ni la responsabilidad ultra vires.
3- CCC: Art 2317: “El heredero queda obligado por las deudas y legados de la
sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso
de pluralidad de herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa”. Si bien no lo
establece expresamente, sigue rigiendo la sucesión en la persona. Este código sólo se
refiere a la “aceptación” sin diferenciaciones y clasificaciones. Rige la responsabilidad intra
vires hereditatis, donde el heredero responde por las deudas y cargas de la herencia, pero
hasta el valor de los bs hereditarios que recibe.
II. Responsabilidad de los herederos y legatarios.
Responsabilidad limitada de los herederos. Modalidad: cum viribus y pro viribus,
Ya se dijo que el CCC establece como regla la responsabilidad limitada del heredero
por las deudas del causante y por el cumplimiento de los legados. Esta limitación de
responsabilidad se refiere a que los acreedores y legatarios no podrán ejecutar los bienes
personales del heredero para el cobro de sus créditos o el cumplimiento de los legados. Sus
derechos recaen no sólo sobre los bienes hereditarios sino también hasta la concurrencia
de su valor, lo que significa que si un bien ha sido dispuesto, la contraprestación debida
también resultará afectada al pago de los créditos y legados. Si bien la responsabilidad es
intra vires, esta posee ciertas modalidades:
- Cum viribus: El heredero responde con los mismos bs de la herencia, no con bs
propios (excepto casos del 2321). Los acreedores sólo podrán ejecutar los bs
hereditarios hasta que estos se agoten, sin poder afectar el activo personal.
- Pro viribus: En caso de haber enajenado los bs de la herencia, el heredero responde
con el valor de los bs el pago de las deudas y legados. Los acreedores pueden
ejecutar tanto bs hereditarios como personales del heredero, pero sin exceder el
límite del valor total de los bs de la sucesión.
Interpretación del sistema legal. Responsabilidad con los propios bienes.
Nuestro sistema es cum viribus, pero se transforma en pro viribus si los bs
hereditarios hubieran sido enajenados. Esto surge del art 2280 in fine: “(...) En principio,
responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso
de haber sido enajenados”. Artículos ratifican este sistema: 2297, 2316 y 2317.
También existen excepciones, en las que el heredero responde con sus propios bs
por las deudas del causante y cargas de la herencia. Art 2321 (taxativos):
- No hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios
lo intiman judicialmente a su realización.
- Oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el
inventario.
- Exagera dolosamente el pasivo hereditario.
- Enajena bs de la sucesión (excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido
ingrese a la masa).
Responsabilidad de los legatarios. Legado de universalidad.
El art 2319 establece la regla de la responsabilidad limitada de los legatarios, hasta
el valor del objeto legado y hasta un año desde que lo cobraron (caduca acción de los
acreedores del causante). Nunca podrá el acreedor pretender el cobro sobre los bienes
personales del legatario.
Para los legados de universalidad de bs y deudas, el art 2318 preceptúa que el
legatario sólo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor
de los bs recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los
herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad.
La solución es lógica porque el acreedor de la deuda comprendida en la universalidad tiene
su derecho al cobro sobre todos los bienes de la herencia y no puede quedar limitado sólo a
los que han quedado involucrados en el legado.
Derecho al reembolso de herederos y legatarios.
Si hay varios herederos, la responsabilidad recae sobre la totalidad de la masa
indivisa de la herencia (no hay responsabilidad individual de cada uno, sino que la acción
debe perseguir el cobro con todos los bs de su herencia). Si uno de los herederos o
legatarios paga una porción de las deudas superior a su parte, tiene acción contra sus
herederos o colegatarios por el reembolso del excedente y hasta el límite de la parte de
cada uno de ellos.
III.- Pago de cargas, deudas y legados. 1. Prioridad de los acreedores del causante
El art 2316 dispone el orden de preferencia en el cobro:
1) Acreedores del causante y por cargas de la sucesión (tienen acción contra los
legatarios si éstos se han cobrado antes de ser canceladas las deudas y cargas).
2) Legatarios
3) Acreedores personales del heredero.
Esta preferencia se fundamenta en que el acreedor que contrató con el causante
tuvo en cuenta su solvencia para concederle el crédito y esta situación de hecho no puede
resultar agravada por la muerte del deudor, cuando se haya instituido un legatario o su
heredero es insolvente y sus propios acreedores pretenden ejecutar bienes hereditarios.
No se trata de un privilegio (es la calidad que corresponde a un crédito y resultan
exclusivamente). El acreedor que goza de un crédito privilegiado no debe realizar ninguna
gestión en ese sentido. Por el contrario, la preferencia exige una acción del acreedor del
causante tendiente a hacer valer su cobro, pero su crédito en sí mismo no goza de privilegio
alguno. Por ello, todo acreedor del fallecido, cualquiera sea la naturaleza de su crédito,
aunque no sean actualmente exigibles o sean eventuales o se encuentren sometidos a
condiciones inciertas, pueden requerir la preferencia.
La preferencia se ejerce respecto de los acreedores personales del heredero y no
tiene trascendencia si éstos gozan de un crédito privilegiado o no, porque esa situación no
los coloca en mejor situación con relación a los bienes de la herencia.
No se ha establecido el procedimiento que debe seguir el titular del derecho de
cobro preferente para hacer efectiva esa prioridad frente a los acreedores del heredero. Lo
más probable es que cuando un acreedor del heredero pretenda cobrar su crédito con algún
bien de la herencia, el acreedor del causante, por cargas o legatario, podrá presentar una
tercería de mejor derecho sobre dicho bien para hacer efectivo la preferencia. Asimismo
podrá requerir la adopción de medidas cautelares a fin de asegurar su cobro preferente.
La preferencia recae sobre los bienes que componen la herencia del causante. Si el
heredero ha enajenado bienes y adquirido otros en su reemplazo, la preferencia puede
demandarse sobre éstos siempre que se pueda individualizar su origen y la identidad.
También podrá actuar sobre el saldo del precio cuando todavía es debido por el comprador.
No podrá ejercerse la preferencia sobre bienes que no se encontraban en el
patrimonio del causante al tiempo de su muerte, como ocurre con lo donado a un legitimario
cuyo valor deba ser colacionado porque se colacionan valores y no los bienes en sí mismo.
Si el bien fue donado a un 3° y es objeto de la acción de reducción reingresando en la
herencia, podrá requerirse sobre él la preferencia.
Queda claro que éste derecho no podrá ejercerse si se hubiera confundido los
bienes hereditarios con los bienes personales del heredero. Si se han satisfecho los créditos
contra el causante, el resto de los bienes se incorpora al patrimonio de los herederos y sus
acreedores podrán cobrar no sólo sobre sus bienes personales sino también sobre los que
ha recibido por la herencia.
Prioridad de los acreedores del herederos.
Art 2322: “En los casos previstos en el art. 2321, sobre los bienes del heredero, los
acreedores del heredero cobran según el siguiente rango:
a) Por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia
respecto de los acreedores del causante y los legatarios;
b) por créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata
con los acreedores del causante”.
2.- Orden de pago de cargas, deudas y legados.
Presentación de los acreedores del causante (art. 2356). Declaración de legítimo
abono. Procedimiento de pago.
Para abonar las deudas que dejó el causante y cumplir con los legados, se ha
establecido un procedimiento:
1) Presentación de los acreedores de la sucesión (art 2356): Todos los acreedores
(excepto los que tienen garantías reales) deben presentarse a la sucesión y denunciar sus
créditos para que el juez resuelva la autenticidad de los mismos (incluso los créditos
condicionales). Si el monto del crédito no se encontrara fijado, deberá estimarse y
denunciarse de forma provisoria. El art no establece plazo, pero se usa el del 2340: 30 días
de la última publicación de edictos. Toda controversia sobre el crédito (cuestionamiento,
legalidad, cuantía, etc) tramitará por expediente separado ante el mismo juez.
Declaración de legítimo abono (art 2357): solicitud o manifestación de deseos de
quien se titula acreedor del causante, formulada dentro del proceso sucesorio, para que se
le reconozca su crédito (pero del cual no tiene el título del mismo) y se le abone
inmediatamente. El acreedor del causante puede solicitar a los herederos una declaración
de legítimo abono sobre su crédito para obtener el reconocimiento de la autenticidad del
mismo. Para lograr tal declaración se requiere la unanimidad de los herederos, que todos
sean mayores de edad y que conste de forma expresa. En el caso de que los herederos
acepten el crédito, el juez lo declarará como de legítimo abono y serán pagados en el orden
que se establece para todos los acreedores. El acreedor que no obtuviera la declaración de
legítimo abono podrá luego interponer la acción correspondiente (vía ordinaria) para que el
juez decida la autenticidad de su crédito. La finalidad que persigue esta figura incorporada
al CCCN es la economía procesal, la celeridad del proceso y evitar los gastos que generan
las acciones judiciales tendientes al reconocimiento del crédito.
2) Pago a los acreedores de la sucesión (art 2358): El administrador debe pagar a
los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la
LCQ, es decir:
I. Reserva de gastos (art 244): Antes de pagar un crédito con privilegio especial, se
debe reservar el precio del bien sobre el que recae, el importe correspondiente a: a)
la conservación, custodia, administración y realización de dicho bien; y b) la cantidad
necesaria para pagar los honorarios de los funcionarios de la sucesión por las
diligencias realizadas sobre dicho bien.
II. Créditos con privilegio especial (art 241) (muy parecido a la lista del 2582 CCC).
III. Gastos de conservación y justicia (art 240): Luego de pagar los créditos con
privilegio especial, se pagarán los créditos originados luego de la apertura del
concurso o la declaración de quiebra, por: a) la conservación, administración y
liquidación de los bs del concursado; y b) el trámite del concurso.
IV. Capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones (arts 246 inc 1 y 247):
Dentro de los créditos con privilegio especial, se pagan primero los laborales.
El remanente se divide en dos masas, siguiendo de esta manera:
V. Créditos con privilegio general: Con la primera mitad se van a pagar el resto de los
créditos con privilegio general.
VI. Créditos quirografarios: Se pagan con la segunda mitad.
VII. Créditos subordinados (art 250): Son los que se posterga su pago hasta el pago total
o parcial de otras deudas. La subordinación puede tener origen legal o convencional.
3) Cumplir con los legados (art 2358): Luego de pagar a los acreedores, deben
cumplirse con los legados siempre respetando la legítima (dentro del límite de la porción
disponible). Orden de pago de los legados:
I. Los que tienen preferencia otorgada por testamento.
II. Los de cosa cierta y determinada.
III. El resto de los legados
Si coexisten varios de la misma categoría, se pagan a prorrata.
Si no alcanzan los bs hereditarios para cubrir las deudas, los herederos y
acreedores de la sucesión podrán solicitar la apertura del concurso preventivo o declaración
de quiebra de la herencia.
Derecho de oposición de acreedores y legatarios.
Según el art 2359, los acreedores de la sucesión y los legatarios pueden oponerse a
la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados. Los
acreedores de la sucesión también pueden oponerse a la entrega de los legados hasta el
pago de sus créditos. La norma no establece el caso en el que los bs ya estén en poder de
los herederos, pero se entiende que se podrá accionar contra ellos para el cumplimiento de
estos deberes (deudas y cargas).
El art no establece el momento oportuno para hacerlo, como lo hacía el CC
estableciéndolo en la partición, por lo que se puede realizar en cualquier momento del
proceso. Incluso se permitiría ante el caso de heredero único (donde no es necesaria la
partición), porque la oposición es sobre la “entrega de bs a los herederos”.
IV.- Concurso o quiebra de la sucesión y de los herederos: 1.- Sucesión concursada:
muerte del fallido, competencia (Art. 105, Ley 24.522).
Puede declararse concursado o quebrado el patrimonio de una persona fallecida
(abrir proceso concursal de una sucesión), siempre y cuando se mantenga separado del
patrimonio de sus sucesores, a pesar de no ser un sujeto de D. No es necesaria la cesación
de pagos,alcanza con que se compruebe que los bs del causante no son suficientes para
pagar las deudas. Esto se establece en el art 105 de la LCQ: Muerte o incapacidad del
fallido. La muerte del fallido no afecta el trámite ni los efectos del concurso. Los herederos
sustituyen al causante, debiendo unificar personería. En el juicio sucesorio no se realiza
trámite alguno sobre los bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la persona
que represente a los herederos en la quiebra. La incapacidad o inhabilitación del fallido, aun
sobreviniente, tampoco afecta el trámite ni los efectos de la quiebra. Su representante
necesario lo sustituye en el concurso.
2.- Concurso o quiebra de la sucesión.
Art 2360 CCC: Permite a los copropietarios de la masa o acreedores peticionar la
apertura del proceso concursal. Parecería que sólo está incluyendo los casos de indivisión y
no el de heredero único (pero no tiene sentido xD).
Ley 24522 (LCQ): El art 8 preceptúa que, mientras se mantenga la separación
patrimonial, cualquier heredero puede solicitar el CoQ. La petición debe ser ratificada dentro
de 30 días (si no se ratifica, se produce de pleno D la cesación del procedimiento, es decir
implica el desistimiento de la petición).
Requisitos (ley 24.522, art. 1 y 2),
Para iniciar un proceso concursal, existen dos presupuestos:
1) Presupuesto objetivo: Estado de cesación de pagos, que es la impotencia de un
patrimonio para hacer frente aen forma regular a las obligaciones que lo gravan No es
necesario
2) Presupuesto subjetivo: Sujeto concursable. La ley establece en su segundo art
que pueden ser declaradas en concurso las PH, PJ priv, Sociedades en la que el estado
sea parte, bs en el país de un deudor domiciliado en el extranjero y, la que nos compete, el
patrimonio de una persona fallecida.
legitimación activa, competencia (aplicación analógica art. 105, ley 24.522).
La legitimación activa dependerá de si es:
- Concurso preventivo: Cualquiera de los herederos (apoderado con facultad especial)
y ratificado por los demás herederos en el plazo de 30 días. No puede ser pedido
por un acreedor del fallecido.
- Quiebra: Cualquiera de los herederos o acreedores.
La competencia se deduce de aplicar analógicamente el art 105 LCQ, siendo el del
último domicilio del causante.
Concurso o quiebra de los herederos (arts. 107, 110, 111 y 118 inc. 1°, ley 24.522).
Todos estos arts refieren a los efectos de la quiebra, excepto el 118 que es una
acción de recomposición patrimonial en la quiebra.
1) Desapoderamiento (arts 107 y 108): A partir de la sentencia de quiebra, el fallido
no puede disponer ni administrar sus bs. Es una separación abstracta, porque no se quita al
fallido de la posesión de los bs, sino que no puede realizar actos de disposición o
administración, los cuales resultarán inoponibles a sus acreedores. No implica incapacidad.
2) Legitimación procesal del fallido (art 110): Pierde la legitimación procesal en todo
litigio relativo a los bs sujetos a desapoderamiento, siendo reemplazado por el síndico.
Puede solicitar medidas judiciales conservatorias hasta que el síndico se presente y realizar
las extrajudiciales en omisión del mismo.
3) Aceptación o repudiación de la herencia o legados (art 111): Si antes de su
rehabilitación el fallido acepta una herencia o legado, dichos bienes ingresarán a su
patrimonio y serán destinados a pagar los gastos de la quiebra y a los acreedores. El fallido
sólo podrá repudiar una herencia en lo que exceda al interés de los acreedores. Ahora bien,
si el fallido a pesar de no tener con qué pagarle a sus acreedores, no acepta la herencia, el
síndico deberá presentarse en el expediente para recibir la herencia hasta obtener el pago
total de los acreedores y gastos de la quiebra.
4) Ineficacia concursal (art 118): Los actos realizados por el fallido durante el período
de sospecha que hayan perjudicado a los acreedores o que hayan afectado la igualdad
entre ellos, podrán ser revisados por el juez a los efectos de declarar su ineficacia. El acto
declarado ineficaz, será inoponible a los acreedores en la quiebra, pero tendrá plena validez
entre las partes y respecto de terceros. Supuestos de ineficacia concursal:
a) Actos ineficaces de pleno D (durante el período de sospecha): Actos a título, pago
anticipado de deudas (con vencimiento el día de la quiebra o posteriores),
constitución de hipoteca o prenda (respecto de obligación no vencida que no tenía
esa garantía).
b) Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos (acción revocatoria
concursal): Los demás actos realizados por el deudor durante el periodo de
sospecha que perjudiquen a los acreedores comprendidos en la quiebra podrán ser
declarados ineficaces, si quien celebró el acto con el fallido conocía su estado de
cesación de pagos.
UNIDAD 9
Comprende los temas
5.2 Partición
5.2.1 Caracteres y formas de la partición.
5.2.2 Inventario y avalúo. Composición de la masa. Atribuciones preferenciales.
5.2.3 Derecho real de habitación viudal y derecho real de habitación convivencial
5.2.4 Efectos de la partición. Nulidad y reforma
5.2.5. Partición por el ascendiente
PARTICIÓN
I.- Partición. Caracteres.
Es el AJ por el cual se materializa en bs concretos la porción ideal de los herederos.
Mediante este acto, se concluye normalmente la comunidad hereditaria y con la cual
la cuota aritmética abstracta que cada heredero tiene sobre la masa se traduce
materialmente en bienes determinados, sobre los que adquiere derechos exclusivos y
excluyentes (Maffia).
Es el negocio jurídico unilateral o plurilateral que pone fin a la comunidad mediante
la distribución del activo neto entre herederos (P. Lasala).
La partición es una operación técnica, porque se realiza en pasos específicos;
jurídica, porque hay que hacerlo mediante un procedimiento legal; y contable, porque su
resultado numérico debe coincidir con la porción de cada heredero.
Sus caracteres son:
1) Integral: abarca todos los bs indivisos. Excepciones: Partición parcial.
2) Forzosa (≠ obligatoria): ante la acción interpuesta por un heredero, los
demás no pueden oponerse, sólo pedir su postergación.
3) Imprescriptible: mientras continúe el estado de indivisión, aún cuando pueda
oponerse a ese pedido la prescripción adquisitiva.
4) Declarativa de D: y no atributiva, de una situación preexistente.
5) Retroactiva: consecuencia del carácter declarativo, se considera que cada heredero
ha sucedido sólo e inmediatamente en los bs comprendidos en su hijuela y que no
tuvo D alguno en los que corresponden a sus coherederos.
6) AJ unilateral o plurilateral: es unilateral cuando la partición es judicial; es plurilateral,
cuando es privada.
Acción de partición: oportunidad y legitimación. Prescripción.
Partición provisional relativa al uso y goce de las cosas (art 2370).
Como el nombre lo indica, atribuye sólo el uso y goce de los bs, manteniendo el
estado de indivisión. Se dará cuando los herederos pactan la indivisión forzosa (hasta 10
años) o lo decide el juez. La realización de la partición provisional no significa que cada
heredero tendrá preferencia sobre un bien determinado al momento de llevarse a cabo la
partición definitiva, ni siquiera sobre el que hubiera estado utilizando hasta ese instante.
Como corresponde al uso y goce asignado a cada heredero, éste tiene derecho a percibir y
conservar los frutos que se obtengan de los bienes que le han sido atribuidos.
Partición parcial (arts 2369/70).
Excepción al carácter integral de la partición. Se podrá realizar sólo cuando una
parte de los bs no es susceptible de división inmediata, donde se realizará la partición de los
qué son actualmente partibles. La partición puede ser parcial en:
- Casos de indivisión forzosa (U5)
- La división hace antieconómico el aprovechamiento de las partes o es imposible
jurídica o materialmente su división.
- Todos los herederos presentes y capaces, por unanimidad, así lo deciden.
II.- Denuncia de bienes (art 2342). Inventario y avalúo de los bienes (arts 2341 y 2343).
1) Inventario: En todo proceso sucesorio deben individualizarse los bs que
componen la herencia. El inventario es la descripción detallada de los bs hereditarios,
individualizándolos debidamente y haciendo mención de los datos registrales que
correspondan en su caso. Debe contemplar también las deudas que gravan la herencia. Se
suelen hacer subdivisiones o capítulos para mayor organización (ej: pasivo y activo);
además de apartados con clases de bs (ej: inmuebles, muebles y muebles registrables).
Con relación a cada uno de los bienes inventariados deberá dejarse constancia de la mayor
cantidad de datos que permitan su individualización.
El art 2341 enuncia la forma y plazo para la facción del inventario. Se debe hacer
con citación de los herederos, acreedores y legatarios con domicilio conocido. El plazo es
de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los
herederos a hacerlo.
1.1) Denuncia de bienes: El inventario puede generar muchos gastos (intimación
judicial, intervención de escribano, cumplir plazos legales, etc), por lo que se permite suplirlo
por la denuncia de bienes. Esta debe ser por voluntad unánime de los copropietarios de la
masa indivisa. No se podrá hacer si el inventario fue pedido por los acreedores o lo imponga
la ley. Si un heredero es incapaz, se requiere conformidad del MP pupilar (?).
2) Avalúo: Valuar un bien significa adjudicarle un precio en dinero. El art 2343 indica
que los copropietarios de la masa indivisa deben designar quien haga la valuación, si son
plenamente capaces, caso contrario, lo designará el juez. También impone una regla para
juzgar el valor del bien, que deberá ser en la época más próxima posible al acto de
partición. La tarea del avalúo debe hacerse en forma judicial y de ser posible en forma
simultánea con el inventario. Se puede acordar que los inmuebles se tasen a la valuación
fiscal y los títulos/acciones a la cotización del mercado de valores (puede beneficiar al que
resulte adjudicatario, porque estos valores suelen ser menores a los reales).
Perito inventariador y perito tasador: designación; Arts 600 al 603 CPCCSF
Art. 600. “Solicitado el inventario y completada la personalidad de los incapaces por
el trámite que corresponda, el juez nombrará defensor a los herederos que no hubieren
comparecido siempre que no hayan sido citados personalmente o por cédula, y fijará día y
hora para que concurran a hacer el nombramiento de un perito que practique el inventario y
avalúo. Del auto en que se nombre representante a los ausentes, no habrá recurso alguno”.
Art. 601. “El perito será designado de común acuerdo o, en su defecto, el juez
nombrará a quien cuente con la conformidad de la mayoría de los interesados que
asistieren con derecho a no menos de la mitad de la herencia, incluidos los bienes
gananciales. No será necesaria la conformidad de la mayoría cuando los interesados en
minoría numérica representen más de la mitad del patrimonio de la sucesión. No
reuniéndose las condiciones expresadas en este artículo, el perito será nombrado por
sorteo de la lista de abogados. Cuando hubiere acuerdo unánime de partes, el perito
inventariador y tasador podrá ser procurador”.
Art. 602. “Cuando mediare acuerdo de partes o los interesados constituyeran la
mayoría según las pautas previstas en el artículo anterior, el nombramiento del perito podrá
proponerse directamente, prescindiendo de la audiencia”.
Art. 603. “Cuando un mismo perito sea designado para el inventario, avalúo y
partición, dichas operaciones podrán presentarse conjuntamente al tribunal”
remoción.
Ya que el perito inventariador es un delegado del juez, para removerlo se necesitará
invocar justa causa.
Formalidades de las operaciones.
Art. 604. “El perito procederá a practicar y presentar al juzgado las operaciones de
inventario y avalúo dentro del plazo que el juez le fije, a pedido de parte, y dando vista al
albacea, a los legatarios de parte alícuota y a los acreedores que se hubieren apersonado.
Cuando, sin causa justificada, no se presentaren las operaciones dentro del plazo
establecido, el perito perderá su derecho a cobrar honorarios, si alguna parte así lo
solicitare, sin perjuicio de las demás responsabilidades que de su retardo se derivare.”
Art. 605. “El inventario contendrá la declaración del tenedor de bienes, hecha ante el
perito, de que no ha ocultado ni existen otros en su poder pertenecientes a la sucesión;
especificará con claridad y precisión los bienes inventariados y su tasación y será firmado
por el perito y los interesados que quisieren hacerlo. El juez podrá ordenar la asistencia del
actuario cuando se invoque causa que la justifique”.
Impugnación del inventario y del avalúo. ?
Trámite. Aprobación
Para que el inventario sea regularmente realizado es necesario que se cite a los
restantes coherederos, a los acreedores y legatarios, ya que éstos tienen un interés
concreto en controlar su realización para que refleje adecuadamente la composición del
acervo sucesorio. Pero lo que exige la norma es tan sólo que sean anoticiados, no que
participen activamente en él. Es decir que el inventario se lleva a cabo con las partes
citadas que concurrieran.
El inventario se confeccionará mediante un acta notarial y allí se deberá dejar
constancia de las observaciones o impugnaciones que formulen los interesados y,
eventualmente, de la negativa de alguno de los comparecientes a firmar el instrumento. El
plazo para realizarlo es de 3 meses (en días corridos, porque no es un plazo procesal).
La intimación para realizar inventario debe ser judicial y el momento oportuno es a
partir de que los herederos aceptaron la herencia. Pueden llevar a cabo esta acción los
acreedores del causante y los legatarios.
Cuando hubiera más de un acreedor y legatario, la intimación efectuada por uno solo
de ellos beneficia a los demás. A su vez, la intimación debe ser efectuada a cada uno de los
herederos porque la obligación de hacer el inventario es individual y su omisión trae
consecuencias jurídicas para el heredero remiso.
Sin embargo, como el inventario se realiza con citación de los coherederos, cuando
uno de ellos lo ha efectuado, los restantes podrán adherirse a él siempre que tal
manifestación se concrete dentro del plazo legal.
La falta de confección del inventario en el plazo de 3 meses de haber sido intimado
judicialmente, trae como consecuencia que el heredero responderá con sus propios bienes
por las deudas del causante y las cargas de la herencia (art. 2321 CCCN).
El art. 606 del CPCCSF establece: “Practicadas las operaciones de inventario y
avalúo, se pondrán de manifiesto por un término de 6 a 12 días. Si transcurriere el plazo sin
que se hiciere oposición, el juez la aprobará sin más trámite y sin recurso alguno”.
Partición judicial:
El art 2365 determina que la partición puede ser pedida en cualquier momento luego
de aprobados el inventario y avalúo (sin perjuicio del D de pedir que se postergue). La
acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, sin
perjuicio de la prescripción adquisitiva larga por interversión de título de un heredero (art
2368). El art 2371 establece los casos en los que la partición debe ser judicial:
- Si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes.
- Si 3ros con interés legítimo se oponen a la partición privada.
- Si los copartícipes no acuerdan hacer la partición privada, a pesar de ser capaces.
designación de perito partidor (art 2773). Formalidades del acto particionario.
El art impone la designación por el juez del perito partidor si no hay acuerdo
unánime de los copartícipes.
Art. 609. “(…) Solicitada la partición, el juez convocará a las partes para que
comparezcan a nombrar un perito partidor en la forma establecida por los artículos 601 y
602, el que deberá ser abogado de la matrícula y podrá ser recusado como el perito
inventariador”.
Art. 610. “El perito recibirá el expediente y demás documentos relativos a la herencia
y procederá a hacer la partición dentro del término que el juez designe a pedido de parte,
con los apercibimientos del artículo 604. Para hacer la adjudicación, el perito oirá a los
interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que estén de acuerdo o de
conciliar en lo posible sus pretensiones”.
Impugnación de la partición: causales y trámite.
El art 2408 establece que la partición puede ser invalidada por las mismas causas
que pueden serlo los AJ (vicios de forma, incapacidad de algún coheredero y vicios del
consentimiento).
Aprobación e inscripción.
Una vez presentada la partición, se va a abrir un plazo de 6 días para que los
interesados puedan presentar oposiciones (art. 611). Puede ocurrir que:
1) No se presenten oposiciones: El juez deberá dictar una resolución aprobando o
desestimando la cuenta particionaria:
- Resolución que aprueba la cuenta particionaria: Contra tal resolución no procede
ningún recurso.
- Resolución que desestima la cuenta particionaria: Cuando hubiere incapaces
perjudicados por dicha operación. Contra tal resolución procede recurso de
apelación.
2) Se presentan oposiciones: El juez va a convocar una audiencia, a la cual podrán
asistir los interesados y el partidor. Si los que hubieren presentado oposiciones a la
cuenta particionaria no concurrieren, se les dará por desistidos, y cargarán con las
costas causadas. Si el perito no concurriera, perderá su derecho a honorarios. En
dicha audiencia el juez practicará la licitación de los bienes solicitada y procurará el
acuerdo sobre la partición (art. 612). Así puede ocurrir que:
- Los interesados se pongan de acuerdo sobre la partición: El juez va a aprobar la
partición y procederá a ejecutarla.
- Los interesados no se pongan de acuerdo sobre la partición: El juez va a correr
traslado por 3 días a los opositores (conjunta o separadamente, según corresponda)
y se va a substanciar la oposición con los que estuvieran conformes por el trámite
del juicio sumario (art. 613).
Cuando la contienda estuviera relacionada con los lotes, el juez procederá a
sortearlos (salvo, que todos prefirieran la venta de los bienes para que se haga la partición
en dinero). En caso de que las cuotas de los herederos no fuesen iguales, el sorteo se
verificará formando tantos lotes como veces la cuota mayor quepa en la herencia y
adjudicándose al heredero de mayor cuota, el lote que designe la suerte. Si la cuota mayor
excediere de la mitad del caudal partible, el sorteo se hará tomando como base la cuota
menor (art. 614).
Cuando los bienes de la sucesión sean de poca importancia, el juez podrá ordenar
que 1 solo perito realice simultáneamente, el inventario, avalúo y partición, y que se
substancien por el mismo trámite (art. 615).
Una vez resueltas todas estas cuestiones y aprobada la partición, el juez procederá
a ejecutarla entregando a cada interesado lo que le corresponda, con los títulos de
propiedad y poniéndose en ellos constancia de la adjudicación. No se hará esa entrega
cuando se adeuden honorarios, gastos o créditos a cargo de la masa o de los herederos
que la pidieran, salvo que mediare acuerdo de los interesados (art. 616).
III.- Formas de partición: privada, requisitos;
Es la partición que realizan los herederos de común acuerdo por el acto y forma que
estimen convenientes. Es un acto plurilateral. Requisitos (art 2369):
1) Unanimidad: No sólo al hecho de efectuar la partición de forma privada, sino
respecto al acto necesario para materializarla.
2) Presencia: No refiere a la presencia física, sino que se manifieste su voluntad por ej
a través de un mandatario.
3) Capacidad: Todos plenamente capaces.
4) Que no haya oposición de 3ros.
Tanto el contenido como la forma del acuerdo son libremente convenidos por los
herederos. Incluso se podrá dejar de lado el ppio de partición en especie o establecer otras
hijuelas. Con respecto a la forma, no se podrá dejar de lado los regímenes de bs inmuebles
y muebles registrables.
judicial, requisitos;
AJ unilateral que surge de la voluntad del juez mediante el perito partidor. Los casos
en los que debe realizarse esta partición, están establecidos en el art 2371:
1) Si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes.
2) Si hay 3ros con interés legítimo que se oponen a esta partición (acreedor personal
del heredero que puede resultar perjudicado por la partición privada). Sin perjuicio a
este D de oposición, también podrá reclamar su inoponibilidad.
3) Si, a pesar de ser plenamente capaces, los copartícipes no acuerdan hacer la
partición privadamente.
y mixta, requisitos.
Es aquella partición privada realizada en instrumento privado para presentarlo
después al juez de la sucesión para su aprobación. No está contemplada en el CCCN pero
se utiliza en la práctica. Es un acuerdo de los herederos sobre cómo se van a partir los
bienes pero, a diferencia de la partición privada, presentan ese acuerdo ante el juez a fin de
que éste lo homologue (siempre que se cumplan todos los requisitos).
IV.- Principio de partición en especie; excepciones.
A la hora de realizar la partición, la regla general es el de la partición en especie. El
art 2374 señala que, mientras sea posible dividir y adjudicar los bs en especie, ninguno de
los copartícipes podrá exigir la venta de los mismos. Esto no quiere decir que se deberá
partir todos los bs, sino que se van adjudicando en su totalidad a un heredero y los demás a
otro. Cuando esto no sea posible, se debe proceder a la venta de los bs y distribución del
producto que se obtiene. También se permite la venta parcial a fin de posibilitar la formación
de lotes. Casos de excepción a la partición en especie:
- Imposibilidad: Física o material, porque la naturaleza del bien no lo permite; jurídica
o legal, porque la ley lo prohíbe (ej: unidad económica).
- Si la división convierte en antieconómico el aprovechamiento de las partes: Un bien
puede ser partible tanto física como jurídicamente, pero si lo hace antieconómico, la
alternativa que brinda el art 2375, es que ese bien sea licitado. A falta de ofertante,
es posible que algún coheredero acepte que le sea adjudicado ese bien, pero
deberá compensar a los otros coherederos por la diferencia que resulte a su favor
respecto del monto que corresponda a su hijuela. Pero si no hay coheredero licitante
ni otro que acepte que le sea adjudicado, no quedará otra alternativa más que
realizar la división del bien aunque resulte antieconómica, ya que la norma no brinda
otra posibilidad.
- Cuando haya que pagar deudas del causante.
Composición de la masa (art 2376).
El art dice que la masa partible comprende los bs del causante que existen al tiempo
de la partición o los que se han subrogado a ellos y los acrecimientos de unos y otros. Se
deducen las deudas y se agregan los valores colacionados y los bs sujetos a reducción. Es
decir:
Bienes no incluidos dentro de la masa partible, ya sea en forma temporal o bien
porque por su naturaleza no son objeto de división:
- Bienes sujetos a la indivisión forzosa: Hasta que termine la indivisión (temporal).
- Inmueble afectado por el derecho real de habitación vitalicio y gratuito a favor del
cónyuge supérstite.
- Bienes asignados a un fideicomiso: Hasta que se cumpla el plazo de duración, a
menos que resulte afectada la legítima de los legitimarios.
- Objetos y documentos del causante que tengan un valor afectivo u honorífico: Son
indivisibles y quedan en custodia del heredero que ellos elijan o que sea designado
por el juez.
- Sepulcros: Son indivisibles, salvo cuando: 1) todos los herederos estén de acuerdo
en su división; 2) se encuentre desocupado; 3) sea materialmente partible.
- Mitad de los bienes gananciales que le corresponden al cónyuge supérstite en su
carácter de socio de la comunidad.
Licitación (art 2372).
Consiste en ofertar por un bien determinado un valor mayor al que resulta de su
avalúo y con ello, si la oferta no es superada, se consigue la adjudicación de ese bien en la
hijuela del/los coheredero/s oferente/s y se modifica su valuación al nuevo monto resultante.
Como se requiere la aprobación del inventario y avalúo de los bs para requerir la partición,
la norma establece qué debe hacerse después, pero no luego de pasados 30 días de la
aprobación de la tasación. No se abona la diferencia, sino que se resuelve a través de la
adjudicación por el mayor valor ofrecido.
Lo que no está resuelto en la norma es el procedimiento que debe seguirse para
poner en conocimiento de los otros coherederos la oferta de licitación. Tampoco es claro si
los otros coherederos pueden mejorar esa oferta. Otra cuestión definida es la situación que
se puede presentar si la mejora de la oferta realizada por otro coheredero debe ser también
puesta en conocimiento de los restantes copartícipes o sólo de quien hizo la oferta original.
No se ha establecido el tiempo durante el cual se puede ir mejorando las ofertas, pero
parece quedar entendido que sólo se podrán realizar dentro del plazo de 30 días contados a
partir de la aprobación de la tasación.
Formación de los lotes.
Forma de composición de las hijuelas de los herederos. La Hijuela es el instrumento
que una vez inscripto, acredita lo que le corresponde al heredero. Lote e hijuela en el fondo
son lo mismo: conjunto de bienes que les son adjudicados al heredero como consecuencia
de la partición en el juicio sucesorio. En la conformación de los lotes deberán seguirse las
directivas que emanan del art. 2377: “Para la formación de los lotes no se tiene en cuenta la
naturaleza ni el destino de los bs, excepto que sean aplicables las normas de la atribución
preferencial. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas.
Si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias
entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondiente
deben ser cubiertas con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción el
acreedor. El saldo no puede superar la mitad del valor del lote, excepto en el caso de
atribución preferencial.
Excepto acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se le conceden plazos para el
pago y, por circunstancias económicas, el valor de los bienes que le han sido atribuidos
aumenta o disminuye apreciablemente, las sumas debidas aumentan o disminuyen en igual
proporción.
Si hay cosas gravadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del
adjudicatario la deuda respectiva, imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la
cosa y el importe de la deuda.
Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a
sus derechos sobre la masa”
Casos en los que sí se tiene en cuenta la naturaleza y origen de los bs:
1) Cuando el causante se encontraba casado bajo el régimen de comunidad y ésta
subsistía al tiempo de la muerte (se distingue entre bienes propios y gananciales debido a
que la forma de distribuirlos variará).
2) En la sucesión del adoptado simple: Cuando el adoptante es llamado por la ley
debido a que en ese caso hay que determinar si el adoptado ha recibido bienes a título
gratuito de su familia de origen. Si ello ha sucedido el adoptante no hereda esos bienes y
viceversa, salvo que en ese caso quedaran vacantes.
3) Cuando se ha transmitido el derecho de opción por causa de muerte y unos
herederos deciden aceptar la herencia original y otros renunciar a ella pero no a la del
actual causante. Los que hubieran aceptado ambas herencias adquieren la totalidad de los
D yO que le corresponden al causante. Por ello es necesario discriminar los bienes que el
causante recibió en la herencia respecto de la cual no había ejercido la opción, de los que le
pertenecían, porque los primeros sólo serán recibidos por los herederos que hubieran
aceptado aquella herencia.
4) En caso de aceptación forzada de la herencia cuando ha habido ocultamiento o
sustracción de bienes de la herencia: El aceptante forzado podrá recibir los bienes de la
herencia, pero no los que hubiera ocultado o sustraído.
5) Casos de atribución preferencial.
Asignación de los lotes (art 2378).
Los lotes correspondientes a hijuelas de igual monto deben ser asignados por el
partidor con la conformidad de los herederos y, en caso de oposición de alguno de éstos,
por sorteo. En todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y
cargas pendientes, así como los legados impagos.
Títulos de adquisición de los bienes adjudicados y objetos comunes.
El art. 2379 dice: “Los títulos de adquisición de los bienes incluidos en la partición
deben ser entregados a su adjudicatario. Si algún bien es adjudicado a varios herederos, el
título se entrega al propietario de la cuota mayor, y se da a los otros interesados copia
certificada a costa de la masa. Los objetos y documentos que tiene un valor de afección y
honorífico son indivisibles, y se debe confiar su custodia al heredero (en calidad de
depositario) que en cada caso las partes elijan y, a falta de acuerdo, al que designa el juez.
Igual solución corresponde cuando la cosa se adjudica a todos los herederos por partes
iguales”.
Respecto a la última parte, es decir, los objetos comunes, esta disposición no se
aplicará cuando pueda asignárseles un valor pecuniario, por ejemplo, un manuscrito de un
escritor famoso.
Atribuciones preferenciales:
Situaciones en las que el heredero solicita que se le atribuya un bien a su hijuela,
por un reconocimiento legal de este D en virtud de presupuestos de hecho que este cumple.
de establecimientos (art 2380); de otros bienes (2381),
Preferencia a Sobre Condición
favor de
Cónyuge Establecimiento agrícola, Haber participado de la formación
sobreviviente comercial, industrial, artesanal o del establecimiento (ej., haciendo
- de servicios que constituye una aportes, trabajos).
Uno o más unidad económica. En caso de que el establecimiento
herederos haya sido valuado por un importe
↓ superior al que le corresponde al
Si es solicitada solicitante por su porción
por varios, el hereditaria tiene que abonar la
juez decide. diferencia al contado, salvo
Tiene en acuerdo en contrario.
cuenta: aptitud
p/ continuar
explotación + Derechos sociales de una Que no afecte disposiciones
importancia de empresa. legales o las cláusulas
su estatutarias sobre la continuación
participación de una sociedad.
personal.
Propiedad o derecho de locación
del inmueble que le sirve de
habitación (+ los muebles
existentes en él), si tenía allí su
residencia al tiempo de la muerte.
Propiedad o derecho de locación
del local de uso profesional donde
ejercía su actividad (+ los
muebles existentes en él).
Conjunto de las cosas muebles Cuando la explotación fuera
necesarias para la explotación de realizada por el causante como
un bien rural. arrendatario o aparcero, y el
arrendamiento o aparcería
continúa en provecho del
demandante o se contrata un
nuevo arrendamiento con éste.
petición por varios interesados (2382).
Si varios herederos solicitan esta atribución preferencial y no acuerdan que les sea
asignada conjuntamente el juez debe decidir teniendo en cuenta:
- La aptitud de los postulantes para continuar la explotación.
- La importancia de su participación personal en la actividad.
V. D real de habitación del cónyuge supérstite (art. 2383)
El cónyuge supérstite tiene D real de habitación vitalicio y gratuito de pleno D sobre
el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último domicilio conyugal. No tiene
que haber estado en condominio a la apertura de la sucesión. Es inoponible a los
acreedores del causante (sí a los acreedores de los herederos).
No tiene naturaleza hereditaria. El D se adquiere al casarse, pero sólo se podrá
ejercer con la muerte del causante. Se extingue por las mismas causales de este D real:
1) Renuncia expresa del cónyuge supérstite.
2) Muerte del cónyuge supérstite.
3) No uso por 10 años.
D real de habitación del conviviente supérstite (art. 527).
Este art tiene distintos efectos, por lo que el D real de habitación del conviviente
supérstite tiene estas características:
- Tiene que carecer de vivienda propia habitable o bs suficientes que se la aseguren.
- Sólo se otorga por un plazo de 2 años.
- No procede de pleno D, sino que se tiene que peticionar y probar los requisitos.
- Además de las causales de extinción generales, tiene otras específicas: Si contrae
matrimonio o constituye otra unión convivencial; adquiere vivienda propia o bienes
suficientes para acceder a ésta.
Sí se asemeja al D real del cónyuge supérstite en que debe ser “el último hogar
familiar”; que no debe encontrarse en condominio a la apertura de la sucesión; y el D es
inoponible a los acreedores del causante.
VI. Efectos de la partición. Traslativo o declarativo; consecuencias.
Sabemos que la partición le pone fin a la indivisión hereditaria, pero es importante
también el carácter declarativo y no traslativo de D que esta tiene (art 2403). Efectos:
1) Efecto declarativo (efecto principal): Sobre la situación jurídica preexistente que es la
adquisición de los D desde la muerte del causante. La adjudicación hecha a favor de cada
heredero implica que esos bienes han sido recibidos directamente del causante y que no
tuvo ningún derecho sobre los que se adjudicaron a los otros herederos, es decir, una sola
transmisión de dominio que operó directamente del causante al heredero adjudicatario de
los bienes.
2) Efecto retroactivo (efecto secundario): Se retrotrae la adquisición de los D y O desde la
muerte del causante, y no desde la partición.
Garantía de evicción (arts 2404/05).
En caso de evicción de los bienes adjudicados, o de sufrir el adjudicatario alguna
turbación de derecho en el goce pacífico de aquéllos, o de las servidumbres en razón de
causa anterior a la partición, cada uno de los herederos responde por la correspondiente
indemnización en proporción a su parte, soportando el heredero vencido o perjudicado la
parte que le toque (incluyéndolo a éste, que no debe haber renunciado a este beneficio).
Si alguno de los herederos resulta insolvente, su contribución debe ser cubierta por
todos los demás. Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad por haber
perecido los bienes adjudicados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito.
Esta garantía se debe por el valor de los bs al tiempo que se produce, no al valor de
la partición. Si es un crédito, la garantía asegura su existencia y solvencia del deudor.
Vicios redhibitorios. (y ocultos) (arts 2407 y 1051/58)
Todos los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de
los bs adjudicados, en la parte que le corresponde a cada heredero.
Los vicios ocultos son los que el adquirente no conoció o no debía conocer al
momento de la adquisición; y los redhibitorios son los que hacen impropia la cosa para su
destino que, de haberlo sabido, el adquirente no lo hubiera adquirido (o menor
contraprestación).
Prescripción de la acción de garantía (arts 1050, 2560 y 2564 inc a).
La acción de garantía de evicción tiene una prescripción de 5 años contados desde
el día en que la evicción tuvo lugar. La acción por vicios redhibitorios prescribe al año,
contado desde el día en que el defecto fue descubierto.
VII.- Reforma y nulidad de la partición (art 2408). Competencia.
La reforma busca evitar que se llegue a la nulidad. Cuando haya una causal de
nulidad, se puede efectuar mediante una partición complementaria o rectificativa, o la
atribución de un complemento de su porción.
La partición tiene las mismas causales de nulidad que la de los AJ.
La competencia para declarar nula la partición, es la del juez del proceso sucesorio.
Causas de nulidad:
1) incapacidad (arts. 44/46);
2) error, dolo y violencia, (arts. 265. 271 y 276) (vicios del consentimiento);
3) lesión (art. 332);
4) simulación (art. 333);
5) Incumplimiento de las solemnidades exigidas para el acto.
efectos de la nulidad Leer los arts del 388 al 392;
prescripción.
El art. 2564 establece que prescriben a los 2 años el pedido de nulidad relativa y de
revisión de los actos jurídicos. Asimismo, el art. 2563 dice: “En la acción de declaración de
nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de los actos jurídicos, el plazo se cuenta:
1) Si se trata de vicios de la desde que cesó la violencia o desde que el error o
voluntad, el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos;
2) En la simulación entre las desde que, requeridas una de ellas, se negó a dejar
partes, sin efecto el acto simulado;
3) En la simulación ejercida desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto;
por 3°,
4) En la nulidad por desde que éste cesó;
incapacidad,
5) En la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del
lesionado debía ser cumplida;
6) En la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del
acto;
7) En la revisión de actos desde que se conoció o pudo conocer la causa de
jurídicos, revisión.
Fraude en la partición (arts. 338/342); prescripción
Leer los arts del 338 al 342. La prescripción, está explicada en el punto pasado (2
años desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto).
VIII. Partición por el ascendiente: 1 - Formas. Regla general respecto a los sujetos
(art 2411) y objeto (arts 2411/12).
Esta partición tiene lugar cuando el causante por donación o testamento, divide sus
bs ente sus descendientes determinando la composición de cada una de las hijuelas y su
correspondiente beneficiario. En principio debe ser total, incluyendo todos los bs que el
causante tiene. Puede ser que haya bs existentes al fallecimiento que no hubieran sido
partidos, los que se dividirán siguiendo las reglas de partición.
Colación y mejora.
Esta forma de hacer la división de la herencia entre los descendientes debe respetar
las normas generales de la partición, es imprescindible que dentro de él, el causante tenga
en cuenta el valor de los bienes donados a sus descendientes, para que se impute dicho
valor en la hijuela del donatario. Dicha solución emana del art. 2313: “Al hacer la partición,
sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa el valor de los
bienes que anteriormente haya donado y sean susceptibles de colación”. De este modo se
recompone virtualmente el patrimonio de la persona que hace la donación, evitando que
luego de su fallecimiento la partición pueda ser cuestionada.
También hay que tener en cuenta que el causante al hacer la partición puede tener
la intención de mejorar a uno de sus descendientes o al cónyuge, pero su voluntad debe
haber sido expresa ya sea al hacer la donación o al redactar el testamento. El art. 2414 así
lo exige: “En la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o al
cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifestarlo
expresamente”.
2.- Partición por donación. Objeto (arts 24115/16).
Al ser un contrato, se requiere la aceptación de los futuros herederos para que la
partición por donación pueda perfeccionarse. No establece formalidades específicas, pero
se deben complir con las generales dependiendo del bien en sí, además de instrumentarse
por escrito para que quede constancia de la partición realizada por el ascendiente.
Esta partición puede ser total o parcial. No se exige que se realice en un sólo acto.
Partición por donación de bienes propios y de bienes gananciales (art 2411).
Para esta partición, hay que tener en cuenta de qué tipo de bs estamos hablando si
la persona ha contraído matrimonio. Si son propios, debe incluir en la partición al cónyuge
que conserva su vocación hereditaria. Si son gananciales, debe realizarse la donación
mediante acto conjunto de cónyuges,
Acción de reducción (art 2417).
La partición por donación debe respetar la legítima. Si se hubiera omitido a algún
descendiente del donante o se produjera el nacimiento con posterioridad, éste tendrá la
acción de reducción de las donaciones efectuadas. Igual D posee el donatario que ha
recibido menores bs que los que le correspondía de acuerdo a su cuota hereditaria.
Ciertamente no tendrán este D si, a la apertura de la sucesión, existen bs suficientes para
cubrir su cuota.
Colación y valor de los bienes (art 2418).
Tanto en los casos en que fuera procedente la colación como para determinar la
legítima deberá tomarse en cuenta el valor del bien, que se determina a la época de la
partición según el estado del bien a la época de la donación. Azpiri dice que hay que hay
qué valuar al bien al momento de la donación y se actualiza a la época de la partición Lo
que se procura con este sistema de valuación es determinar la importancia que tuvo la
donación cuando fue realizada y mantener actualizado ese valor (no se tendrá en cuenta las
variaciones del valor del bien por factores externos o acción del donatario; si la zona en la
que se encontraba progresa o no; las mejores del donatario, ni el perjuicio debido a su
negligencia).
Garantía de evicción (2419).
Los donatarios se deben recíprocamente garantía de evicción, que puede ser
ejercida incluso antes de la muerte del causante. El art no resuelve la forma de hacer
efectiva esta garantía o el efecto de su incumplimiento, por lo que se aplica analógicamente
el art 2404.
Revocación de la donación (2420).
Al ser una donación, existe el deber de gratitud hacia al donante y su consecuente
posibilidad de revocación si esta se incumple. Las causales son las mismas que las de la
revocación de las donaciones (art 1571) y de la indignidad (art 2281).
3.- Partición por testamento: comienzo de eficacia, revocabilidad, enajenación de
bienes, renuncia de los beneficiarios. Efectos. Garantía de evicción. (arts 2421/22/23)
Esta alternativa es más sencilla en su regulación que la anterior porque en vida del
causante no se produce ninguna transferencia de bienes, sino que sus efectos se generan
luego del fallecimiento. Por ello, la partición por testamento tendrá lugar cuando el testador
ha dividido los bienes en su testamento, determinando la composición de cada hijuela y su
correspondiente beneficiario. Como todo testamento es revocable. La enajenación posterior
al testamento no afecta su validez. Dicha enajenación perjudica al heredero que hubiera
resultado adjudicatario de ese bien y, por ello, podrá ejercer las acciones protectoras de su
legítima en caso que los restantes bienes no sean suficientes como para cubrirla. No se
podrá renunciar a ella pidiendo una nueva partición, excepto acuerdo unánime.
En la medida en que se haya respetado los derechos de los herederos, la partición
por testamento tiene los mismos efectos que la practicada por éstos (art. 2422). También en
este caso, los coherederos se deben garantía de evicción y la existencia y legitimidad de los
derechos transmitidos se juzga al tiempo de la muerte del causante (art. 2423).
UNIDAD 10
Comprende los temas
55. Modos de colacionar. Acción de colación: legitimación activa y pasiva; beneficios
incluidos y excluidos; efectos
5.3.2. Colación de deudas
COLACION
I.-Colación de donaciones. Antecedentes. Naturaleza Jurídica. Finalidad.
La colación es la obligación de computar valores en la masa partible. Hay dos tipos
de colación: de donaciones y de deudas. Si es del primero, se computa el valor de las
donaciones; si es del segundo, los valores que se deben al causante.
La colación de donaciones es la obligación que tienen algunos herederos forzosos
(descendientes del causante y cónyuge supérstite) que han recibido una donación del
causante en vida, de traer a la masa de partición el valor de dicha donación.
Esta surge en el D romano pretoriano como la “collatio” y nuestro CC la receptó
como un adelanto de la herencia. Su naturaleza jurídica es la de una obligación exigible
legalmente entre los herederos forzosos legitimarios. Puede decirse que es una obligación
de no hacer, es decir, el heredero donatario que recibió en vida una donación del causante,
tiene que abstenerse de tomar bienes del causante. Su finalidad es garantizar la igualdad
entre los herederos legitimarios, porque la acción busca restablecer justamente esta
igualdad que ha sido quebrada por este anticipo de la herencia mediante la donación.
Requisitos:
1) Que el causante haya transferido por acto a título gratuito un bien a sus
descendientes o cónyuge.
2) Que otro legitimario accione por colación.
3) Que la demanda se dirija contra el legitimario que ha recibido el bien.
4) Que éste hubiera aceptado la herencia.
5) Que el fallecido no haya dispensado de la obligación de colacionar.
Según Guastavino: pluralidad de herederos, computación, imputación, ausencia de
dispensa y exigibilidad.
Si el causante no ha dejado legitimarios y ha hecho un testamento, tiene amplia
facultad para decidir el destino de sus bienes, sin que ninguno de los herederos instituidos
pueda sentirse afectado por un acto a título gratuito realizado en vida por el testador a un
heredero instituido.
Comparación con la reducción.
Acción de colación Acción de reducción
Naturaleza Son acciones típicas del derecho sucesorio.
Objeto Se atacan las donaciones que haya hecho el causante.
Modo de practicarla No se colaciona el bien en sí Procede en especie, y se
mismo, sino el valor de ese bien. pueden llegar a devolver
los bienes objeto de
acción de reducción.
Finalidad Garantizar la igualdad entre los Proteger la legítima.
herederos.
Presupuesto Donación del causante que vulnera Donación del causante
la igualdad/proporcionalidad de los que viola la legítima de
herederos forzosos. un heredero forzoso.
Legitimación
· Activa Heredero forzoso. Heredero forzoso.
· Pasiva Herederos forzosos. Terceros.
Prescripción Hasta la partición. 10 años.
Modos de colacionar. Sistema del Código Civil y Comercial: valor de lo colacionable.
Dispensa de la colación; dispensa tácita (art 2385)
Existen dos formas: Sistema de colación real, en la que se vuelve a poner el bien en
sí mismo en la masa; sistema de colación de valor, en la que se computa a la masa el valor
del bien. Nuestro código adopta esta segunda, donde el heredero o cónyuge deberá
colacionar el valor de los bs (excepto dispensa o cláusula de mejora expresa). El valor se
determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Al
final del art dice: “(...) El legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado
a título de mejora (dispensa tácita: es una excepción a la regla de que la dispensa o
cláusula de mejora tiene que ser expresa), excepto que el testador haya dispuesto
expresamente lo contrario”.
II - Acción de colación. Herederos obligados a colacionar (art 2385, 2389 2° párr y
2390 2° párr);
Descendientes y cónyuge supérstite del causante (y concurrir a la herencia). Sólo
podrán donarse entre sí, cónyuges en régimen de separación de bs. También deben
colación en caso de:
1) Colación por representación: El art. 2389 en su 2° párrafo establece: “…El
descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe
colacionar la donación hecha al ascendiente representado”.
2) Colación por el cónyuge del heredero: El art. 2390 dispone: “Las donaciones
hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por éste. Las hechas
conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad, por el que resulta
heredero”.
procedencia excepcional de la reducción (art 2386: ahora sería colación);
Este artículo fue modificado por la ley 27.587 (2020):
Art. 2386 antes de la reforma Art. 2386 después de la reforma
La donación hecha a un descendiente o al La donación hecha a un descendiente o al
cónyuge cuyo valor excede la suma de la cónyuge cuyo valor excede la suma de la
porción disponible más la porción legítima porción disponible más la porción legítima
del donatario, aunque haya dispensa de del donatario, aunque haya dispensa de
colación o mejora: está sujeta a colación o mejora (= que antes): está
REDUCCIÓN por el valor del exceso. sujeta a COLACIÓN, debiendo
compensarse la diferencia en dinero.
herederos no obligados a colacionar (art 2387/88/89 1° párr/90);
Herederos no obligados a colacionar:
1) Descendiente o cónyuge que renuncian a la herencia: Pueden conservar la donación
o reclamar el legado, hasta la porción disponible (donde será objeto de reducción).
2) Descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que
resulta heredero.
3) El cónyuge cuando recibe la donación antes del matrimonio.
4) Los descendientes o ascendientes del heredero (colación por otro), pero sí si
concurre con D de representación a la sucesión (sólo descendientes).
5) El cónyuge del heredero, excepto que la donación haya sido en conjunto y se
colaciona la mitad del valor.
legitimados activos para demandar la colación (2395).
Tienen legitimación activa los descendientes y cónyuge supérstite, si eran herederos
presuntivos al tiempo de la donación. Los acreedores personales del heredero pueden
hacerlo vía subrogación.
No tienen legitimación activa los acreedores del causante y legatarios; y los
herederos del renunciante o declarados indignos.
Beneficios colacionables hechos al heredero (art 2391/92). Beneficios excluidos de la
colación (art 2392).
Beneficios colacionables Beneficios excluidos
El art. 2391 contempla: “Los El art. 2392 establece: “No se debe colación por:
descendientes y el cónyuge - Gastos de alimentos;
supérstite obligados a colacionar - Gastos de asistencia médica por extraordinarios
también deben colacionar los que sean;
beneficios recibidos a - Gastos de educación y capacitación profesional
consecuencia de convenciones o artística de los descendientes (excepto que
hechas con el difunto que tuvieron sean desproporcionados con la fortuna y
por objeto procurarles una ventaja condición del causante);
particular, excepto dispensa y los - Gastos de boda (siempre que no excedan de lo
dispuesto para el heredero con razonable);
discapacidad en el art. 2448”. - Presentes de uso;
Ej.: intereses no cobrados por un - Seguro de vida que corresponde al heredero (sí
préstamo del causante al heredero; se debe colación por las primas pagadas por el
usufructo a favor de un heredero; causante al asegurador, hasta la concurrencia del
otorgar a un heredero en comodato premio cobrado por el asegurado).
un bien que produce rentas; etc. También se debe por el empleado para establecer
al coheredero o para el pago de sus deudas”.
Perecimiento del bien donado (art 2393). Frutos e intereses (art 2394).
No se debe colación por el bien que ha perecido sin culpa del donatario (sí si éste ha
percibido una indemnización, la debe por su importe).
El heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bs sujetos a colación,
pero sí los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda.
Liberalidades simuladas: Cuando se ha encubierto una donación bajo la apariencia
de un acto oneroso. Quien pretende la colación, debe probar la simulación.
Donación de gananciales. ?
III.- Acción de colación. Competencia (art 2393). Efectos.
Características esenciales de la acción de colación:
1) No opera de pleno derecho sino que requiere la interposición de la demanda por
parte de un legitimado que debe ser dirigida contra quienes tengan la legitimación pasiva y
que culmine en una sentencia que dé lugar a la demanda. Esta acción sólo es viable a partir
del fallecimiento del causante, ya que recién en ese momento ocurre la apertura de la
sucesión y la consiguiente transmisión hereditaria.
2) Es una acción personal.
3) Podrá ser renunciada después de la muerte, ya sea de forma expresa o tácita,
pero en el último caso, los actos de los cuales se pueda deducir la renuncia deben ser
interpretados de forma restrictiva. La realización de la partición sin haber planteado
previamente la acción de colación debe ser interpretada como renuncia tácita.
4) Es una acción divisible: La sentencia que condena a colacionar sólo beneficia al
heredero demandante y no a aquellos otros herederos que no intervinieron en ese proceso.
5) No existe determinación temporal del momento en que puede ser demandada la
colación: En principio, el legitimario perjudicado podrá hacerlo, desde la muerte del
causante. Sin embargo, es razonable esperar hasta que los demandados hayan aceptado la
herencia y hasta el dictado de la declaratoria de herederos que implica la aceptación por
parte de quienes figuren en ella. Normalmente la acción de colación es previa a la partición
de la herencia.
6) Deberá tramitar por un proceso ordinario (que es el que garantiza de manera más
amplia el derecho a defensa) e interponerse ante el mismo juez que interviene en el juicio
sucesorio.
Prescripción (art 2560). Prescripción cuando hay acumulación con acción de
simulación (casos jurisprudenciales).
Plazo genérico de 5 años desde la muerte del causante.
Como existen diferentes plazos de prescripción para la acción de simulación (2
años) y la de colación (5 años). A raíz de un fallo plenario se resolvió que la acción de
colación podrá intentarse aunque se base en la simulación de un acto, mientras aquélla no
se encuentra prescripta.
IV. Colación de deudas.
La transmisión hereditaria comprende no sólo los bs del causante, sino también los
créditos que éste tenía. El deudor de este crédito puede ser un mismo heredero o un 3ro.
En el primer caso, el heredero recibirá los bs que le correspondan por la herencia, pero
cancelando la deuda que tenía con el causante. Esto se debe a que no opera la confusión
entre la herencia y el patrimonio personal del heredero.
Deudas colacionables (art 2397); intereses (art 2400); deudas surgidas durante la
indivisión.
Las deudas que se pueden colacionar son de 2 especies:
Explicación Intereses:
1) Las deudas Siempre que no hayan sido pagadas Producen
de uno de los voluntariamente durante la indivisión, aunque sean intereses desde
coherederos a de plazo no vencido al tiempo de la partición (art. la apertura de la
favor del 2397). sucesión (si no
causante Son aquellas deudas que tenía algún heredero con los devengaban
el causante antes de la muerte de éste, y que no ya con
se cumple mientras subsiste la indivisión. Nada anterioridad).
impide que el heredero deudor cancele
voluntariamente su deuda que tenía con el
causante pasando a integrar su importe a la masa.
Pero cuando la deuda ha subsistido durante la
indivisión, deberá ser colacionada al hacer la
partición, aunque todavía no se encuentre vencida.
2) Las deudas El art. 2399 contempla el caso: “La colación de Producen
que se originan deudas se aplica también a las sumas de las intereses desde
en ocasión de cuales un coheredero se hace deudor hacia los el nacimiento de
la indivisión otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito la deuda.
es relativo a los bienes indivisos, excepto que los
segundos perciban el pago antes de la partición”.
Es decir, no son deudas que un heredero tenía con
el causante, sino que son aquellas que se originan
a partir de la muerte del causante en virtud de la
indivisión. Ej., gastos comunes, gastos de
conservación de los bienes, pago de seguros,
impuestos, deudas laborales, etc. Las deudas que
se generan durante el estado de indivisión,
constituyen cargas de la sucesión y si son
solventadas por alguno de los coherederos, los
restantes deben su parte proporcional.
oportunidad para pedirla (art 2398), coheredero deudor y acreedor a la vez;
Los coherederos no pueden pedir el pago antes de la partición. Si el heredero es al
mismo tiempo acreedor y deudor del causante, se compensan estos créditos con las
deudas y sólo deberá colacionar el excedente resultante.
modo de hacer la colación (art 2402);
La colación de deudas se hace deduciendo el importe de la porción del deudor. Si la
exceden, deben pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la obligación (no
podrá ser reclamada hasta su vencimiento). El art no regula su prescripción:
1) Si la deuda ha prescripto en vida del causante, es lógico que su inacción libera al
deudor de la obligación.
2) Si la deuda ha prescripto luego de la muerte del causante, la mayoría de los
autores consideran que debe igualmente producirse la colación (porque los herederos no
pueden pedir el pago antes de la partición, y no sería razonable que se extinga la obligación
si la misma ley es la que le prohíbe actuar).
La última parte del art dice “(...) La imputación de la deuda al lote del coheredero
deudor es oponible a sus acreedores”. Esto causa un problema, porque establece una
suerte de “preferencia” sobre los coherederos, perjudicando a los demás acreedores (obvio
sólo afecta si el coheredero es insolvente), incluso por sobre deudas laborales o derechos
reales de garantía.
UNIDAD 11
6.1 Reglas generales que rigen la sucesión intestada.
6.2 Derecho de representación
6.3 Sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge supérstite.
Concurrencias
6.4 Sucesión de los colaterales.
6.5 Adquisición por el fisco.
SUCESIONES INTESTADAS
I.- Sucesiones deferidas por la ley: Régimen imperativo y supletorio. Antecedentes.
Fundamentos.
Vélez Sarsfield, en la nota al 3283, explicaba que la sucesión intestada reposa sobre
la voluntad presunta del difunto, no porque esa voluntad pueda considerarse como un
hecho cierto respecto a una persona determinada, sino porque cada ley positiva, cada
código adopta la presunción general que le parece más apropiada a la naturaleza de las
relaciones de familia (afectos presuntos del causante según estas).
II.- Reglas generales que rigen la sucesión intestada en el derecho argentino.
Las reglas qué rigen a la sucesión intestada son:
a- Orden de preferencia: Es el orden en el que están llamados los herederos a
suceder. Este ha variado con el paso del tiempo, debido a modificaciones en los
llamamientos. Hoy en día el orden es así:
1. Descendiente (concurre con el cónyuge).
2. Ascendiente (concurre con el cónyuge).
3. Cónyuge (concurre con ascendientes y descendientes).
4. Colaterales en 4° grado.
5. El fisco (NO en calidad de heredero).
b- Prelación de grados: Dentro de cada orden, el heredero de grado más próximo al
causante excluye al de grado más remoto, salvo D de representación. El cónyuge no es
excluido por los ascendientes o descendientes.
c- Naturaleza del origen de los bienes: El art 2425 enuncia que en las sucesiones
intestadas no se atiende a la naturaleza ni origen de los bs que componen la herencia. No
se tiene en cuenta nada: si es inmueble, mueble registrable, mueble o derechos; tampoco el
título de adquisición o causa. Excepciones:
1. Régimen patrimonial matrimonial de comunidad: Distinción entre bs propios y
gananciales, porque varía la forma de distribución (se explica más adelante).
2. Adoptado: Si la familia de origen otorgó bs a título gratuito al adoptado, el
adoptante no hereda esos bs y la familia de origen tampoco, sobre los bs
recibidos a título gratuito por el adoptante (salvo vacancias).
3. Aceptación forzosa (art 2295): El aceptante podrá recibir bs de la herencia,
pero no los que ha ocultado/sustraído (se diferencian de los demás bs).
4. Azpiri agrega el caso de transmisión por causa de muerte del D de opción:
Se puede aceptar la herencia del actual causante y aceptarse o no sobre la
que éste tenía D. En este último caso, se diferencian los bs que el causante
recibió en herencia sobre la cual no se había ejercido la opción, de los que le
pertenecían (art 2290).
III.- Derecho de representación: 1.-Concepto. Fundamento. Reglas generales.
Se suele definir como una “excepción al principio de prelación de grados” porque,
mediante ésta, es posible que un heredero de grado más lejano concurra con los más
próximos. Mediante este D se procura restablecer el orden “natural” en el que se esperan
los fallecimientos desde el punto de vista biológico. Mediante este, el descendiente del
heredero es colocado en el lugar del heredero en la sucesión del causante, con sus mismos
D y O.
2.- Personas que pueden ser representadas: casos;
1) El prefallecido al causante o que hubiesen sido declarados ausentes con presunción de
fallecimiento;
2) El renunciante de una herencia;
3) Aquellos que fueron excluidos de una herencia en virtud de alguna de las causales de
indignidad.
representación en la sucesión testamentaria.
Azpiri establece 3 casos. En primer lugar cuando el testador no modifica el
llamamiento legal, por lo que su voluntad es superflua. También cuando el testador así
establece el D de representación o instituye sustitutos (algunos dicen que es parecido pero
no lo mismo). En último caso cuando el testador ha instituido heredero a sus “parientes” por
lo que, aplicando el art 2485, se entiende hecha los de grado más próximo (según orden de
sucesión intestada).
3.- Personas que pueden ser representantes.
1) En línea recta: Descendientes (que no sean los hijos del causante) sin limitación de
grados (nieto, bisnieto).
2) En línea colateral: Descendientes del hermano del causante hasta el 4° grado (sobrino,
sobrino-nieto del causante).
NO gozan de derecho de representación los ascendientes, el cónyuge y el resto de los
colaterales.
Condiciones exigidas.
Para que pueda tener lugar la representación, el representante deber ser hábil para
heredar al causante y al representado. Con respecto al causante, debe tener un
llamamiento vigente y no estar contrariado por la renuncia o la indignidad. Con respecto al
representado, puede renunciar su herencia pero representarlo, mas no si es declarado
indigno. No tiene limitación de grados.
Hipótesis en que todos los herederos pertenecen al mismo grado.
● En línea recta descendente → el supuesto sería el siguiente: Francisco
tenía 2 hijos, Pablo -que a su vez era padre de Gabriel y Esteban- y Mauro
-que a su vez era padre de José-. Fallecen primero Pablo y Mauro y luego
fallece Francisco.
● En línea colateral → el supuesto sería el siguiente: Francisco tenía 2
hermanos, Pablo -que a su vez era padre de Gabriel y Esteban- y Mauro -
que a su vez era padre de José-. Primero mueren Pablo y Mauro y luego
muere Francisco.
Si bien no cabe dudas sobre el derecho de Gabriel y José a recibir la herencia de
Francisco, mucho se ha discutido acerca de si deberían heredar por “derecho propio” o por
“representación”. La mayoría de la doctrina opina que, en estos casos en que habiendo
prefallecido los ascendientes con vocación directa sólo quedan herederos del mismo grado,
todos heredan por representación, tanto en línea recta descendente como en la colateral.
En ambos casos al heredero por representación, la herencia se dividirá por estirpe.
4.- Extensión del derecho de representación en línea recta, en línea colateral, y en la
adopción.
En línea recta, no hay limitación de grados; en línea colateral, solamente en favor de
los descendientes del hermano del causante hasta 4°; en adopción (art 2430), el adoptado y
sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes
por naturaleza y mediante TRHA
5.- Efectos de la representación. Derechos y obligaciones del representante.
1) Herencia por estirpe: Si concurren los descendientes por representación.
2) El representante ocupa el lugar que hubiera ocupado el representado en la sucesión
del causante, con los mismos D y O (hereda en conjunto con quienes hubiera
concurrido y excluye a los que hubiera excluido; si era heredero forzoso, tiene D a la
legítima).
3) El representante sucede directamente al causante, no al representado (una sola
transmisión hereditaria).
4) El representante tiene el deber de colacionar a la herencia lo que el difunto haya
dado en vida al representado, aunque éste último hubiese renunciado a la herencia
del difunto, pero no deberá colacionar lo que el difunto le hubiese dado a él en vida.
5) Las deudas se dividen de acuerdo a lo que a cada uno le tocaría en la herencia
(igual razonamiento a la división por estirpe).
IV.- Sucesión de los descendientes: derecho hereditario, evolución legal.
Hijos adoptivos y sus descendientes. Concurrencia y exclusiones.
V.- Sucesión de los ascendientes: derecho hereditario; evolución legal.
1- Régimen del CC hasta ley 23264: Llamamiento a los ascendientes legítimos. Eran
excluidos por los descendientes legítimos, concurrían con el cónyuge, con los hijos
naturales (redacción original) y los extramatrimoniales (redacción ley 14394) y excluyen a
los padres naturales y a los colaterales. La ley 17711 permitía concurrir con la nuera viuda
sin hijos.
2- Régimen después de ley 23264: Ya no se toma en consideración la naturaleza del
vínculo por lo que los ascendientes eran llamados a la sucesión intestada (todo lo demás se
mantuvo igual).
3- Régimen CCC: Es el segundo orden, por lo que serán llamados a heredar en caso
de no haber descendientes. Todos tienen los mismos derechos sin importar la naturaleza
del vínculo (matrimonial, extramatrimonial, adoptivo o TRHA).
Concurrencia y exclusión.
Características:
- Legítima de ½.
- Tienen investidura de pleno D.
- No son sujetos pasivos ni activos de colación.
- No existe el D de representación dentro del orden.
- Concurren con el cónyuge (½ el cy y ½ entre ascendientes, que heredan por
cabeza).
- Son excluidos por los descendientes y excluyen a los colaterales.
Padres adoptivos. Adopción simple.
En el art 2432 se prevé expresamente el fallecimiento del adoptado simple. Los
adoptantes excluyen a los padres de origen, excepto bienes a título gratuito (explicado en la
U11.II).
VI.- Sucesión de los cónyuges: 1.- Antecedentes.
Desde la antigüedad ha sido objeto de un tratamiento especial frente a la muerte del
otro cónyuge. Resumen: En el derecho romano, como mujer casada, era considerada como
un hijo más; evoluciona hacia la eliminación del llamamiento, sólo tiene vocación ante
ausencia de Dsc, Asc y Col; D justiniano, recibe ¼ pero con limitaciones (límite cuantitativo
o sólo usufructo); Partidas = al justiniano, pero ante la ausencia de los demás órdenes; Cód
Napoleón, falta de parientes hasta el duodécimo grado; post Revolución de Mayo =
Partidas; el E de BsAs sanciona una ley en 1857 colocando al cónyuge luego de los
herederos forzosos, excluyendo a los colaterales (luego se fue replicando en las demás
provincias). Se cree que esta falta de inclusión del cónyuge se debe a las tierras que
conformaban el patrimonio, las que se buscaban mantener en la familia por generaciones y,
si el cónyuge las heredaba, podían pasar a otra familia.
1- Régimen del CC hasta ley 23264: VS colocó al cónyuge en el 3r orden sucesorio,
el que concurre con los descendientes legítimos, ascendientes legítimos e hijos naturales.
También con los hijos extramatrimoniales y con los padres naturales desde la ley 14394.
Luego de la ley 17711. también concurre con la nuera viuda sin hijos. Siempre excluye a los
colaterales.
2- Régimen ley 23264: El cónyuge supérstite concurre con los descendientes y
ascendientes (sin clasificación de vínculo).
3- Régimen del CCC: Tiene una legítima de ½ e investidura de pleno D.
2.- Concurrencia y exclusión.
Concurre con los descendientes y con los ascendientes; a falta de estos, recibe la
totalidad de la herencia excluyendo a los colaterales.
3.- Reglas aplicables a bienes propios y gananciales según concurra con
descendientes o con ascendientes. Cónyuge supérstite y colaterales.
Descendiente (art 2433) Ascendiente (art 2434)
Régimen de Comunidad 50%: Cónyuge (título 50%: Cónyuge (título
personal) personal)
50%: 50%:
Partes iguales (como un hijo ½ Cónyuge
más) ½ Entre los ascendientes
Régimen de Separación de Partes iguales (como un hijo ½ Cónyuge
Bienes (o bs propios en más) ½ Entre los ascendientes
comunidad)
3.- Exclusión hereditaria del cónyuge sobreviviente. Causales.
a- Matrimonio in extremis (art 2436): La sucesión del cónyuge no tiene lugar si:
- Presupuestos objetivos: El causante muere dentro de 30 días de casados, por una
enfermedad existente al tiempo del matrimonio y con desenlace fatal previsible
(debe ser clara y determinante. Si sólo “ayudó” a la muerte, no cuenta).
- Presupuestos subjetivos: La enfermedad debe ser conocida por el cónyuge
supérstite (intención de casarse para heredar). El art no lo dice, pero también debe
conocer la gravedad de la enfermedad (en los términos anteriormente
mencionados).
Excepción: Matrimonio precedido de una unión convivencial. Pero para ello se
requiere cumplir con los requisitos del art 510.
b- Divorcio (art 2437): La sola sentencia de divorcio excluye el D hereditario entre
cónyuges.
c- Separación de hecho (art 2437): Con que uno de los cónyuges no tenga voluntad
de unirse, ya opera esta norma. En el CC la convivencia era una característica fundamental
del matrimonio, donde se podía heredar si se probaba la culpa en la separación. Esa parte
de la norma fue derogada, porque no tiene sentido si el divorcio ya no es causado. Esto nos
lleva a que el art puede llegar a ser abusiva o inconstitucional. Si uno de los cónyuges se
separa exclusivamente para no heredarle o si el otro decide separarse, pero por causas
graves como la violencia, maltratos o abusos, operaría esta causal igualmente, lo que se
puede reputar como injusto.
d- Decisión judicial que pone fin a la convivencia (art 2437): La decisión judicial de
cualquier tipo que genere el fin de la convivencia, causa la pérdida de la vocación
hereditaria. Esta norma es de “gravedad inédita'', según Azpiri. Ejemplos: Un cónyuge
víctima de violencia consigue judicialmente la exclusión del hogar del otro; o si uno de los
cónyuges es condenado a prisión por algún otro delito. En ambos casos, se pierde la
vocación hereditaria, lo que genera situaciones de injusticia notoria. Por si fuera poco, la
norma no establece matices o criterios de interpretación para que se analice la conducta del
cónyuge que lleva a esta decisión judicial. Cabe el planteo de inconstitucionalidad de esta
norma ante el juez, porque afecta derechos personales como la integridad y dignidad.
Caso de bigamia (art 504).
En caso de bigamia y buena fe del 2° cónyuge, el 1° tiene D a la mitad de los
gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el 2° a la mitad de la masa ganancial
formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad. Es decir:
- 1° cónyuge: Le corresponde la mitad de todos los gananciales del bígamo y la mitad
de sus gananciales.
- 2° cónyuge: Le corresponde la mitad de los gananciales del bígamo durante su 2da
unión y la mitad de sus gananciales.
- Al bígamo: Le corresponde la mitad de sus gananciales y los de su 1er cónyuge
durante la 1ra unión y la mitad de los gananciales de su 2do cónyuge (pero no los
suyos).
VII.- Sucesión de los colaterales. Orden sucesorio. Hermanos bilaterales y
unilaterales. División.
En el CC, los colaterales heredaban hasta el sexto grado y los hermanos bilaterales
(doble filiación) excluían a los unilaterales (una sola filiación). La ley 17711 limitó este
llamamiento al 4to grado y eliminó esta exclusión.
Al ser el último orden sucesorio, tienen un llamamiento supletorio no protegido por la
legítima. Es decir que sólo heredan a falta, renuncia o indignidad de los demás órdenes que
los excluyen, además de la falta de institución de heredero en el testamento. Deben obtener
la investidura de la calidad de herederos de forma judicial (art 2338). No son sujetos activos
ni pasivos de colación. Sigue rigiendo el principio de prelación de grado, con la excepción
del derecho de representación de los descendientes del hermano del causante, si no hay
otro que excluya al hermano y este ha prefallecido, declarado indigno o renunciado (también
tiene la limitación hasta el 4°). Por más que haya igualdad de grados, los hermanos y sus
descendientes desplazan a los restantes colaterales.
Forma de división: Los colaterales de igual grado se dividen por cabeza. En caso de
concurrencia, los hermanos unilaterales heredan la mitad de lo que reciben los bilaterales.
VIII.- Adquisición por el Fisco: Sucesiones vacantes; fundamentos y naturaleza del
derecho del Fisco.
Sólo se da en caso de muerte sin miembros de la familia con vocación hereditaria y
sin testamento instituyendo herederos, o estos renunciaron o distribuidos los legados,
queda herencia vacante. El art 2424 establece que le corresponden al E Nacional,
Provincial o CABA, según corresponda.
En nuestro D, el E no recibe los bienes en calidad de heredero, sino que este D
surge en virtud al dominio eminente que existe sobre los bienes sin duelo y los que adquiere
por cualquier título (art 236 inc a y e).
Declaración de vacancia. Designación de curador, sus facultades y deberes.
La legitimación para pedirla surge del 2441, a pedido de cualquier interesado o del
MP. Al declarar la vacancia, el juez debe designar a un curador de los bienes. Además,
debe inscribirse la declaración de vacancia en los registros correspondientes. Esta se rige
por las normas procesales.
Las funciones del curador se rigen por el art 2442, y debe recibir los bs bajo
inventario y pagar deudas y legados. A falta de dinero suficiente en la herencia, debe
tasarlos y liquidarlos en la medida necesaria (se entiende que con autorización judicial).
Debe rendir cuentas al E. No se establece la forma de pago, pero se aplica análogamente el
2358. También debe promover todas las acciones necesarias para conservar/recuperar los
bs. Si hay controversia sobre la calidad de un heredero, el curador debe tomar parte en el
juicio para resguardar los D del E. La gestión concluye cuando se pagan las deudas y se
cumplen con los legados.
Quien reclama posteriormente D hereditarios debe promover la petición de herencia.
Debe tomar los bs en la situación en que se encuentran y se considera al E poseedor de
buena fe.
UNIDAD 12
7.1. La legítima. Caracteres. Determinación.
7.2 Herederos legitimarios.
7.3 Medios de protección de la legítima. Acción de complemento y de reducción.
LA LEGITIMA
I.- Libertad de testar y sus restricciones. Fundamentos de las limitaciones.
II.- La legítima. Concepto. Caracteres. Naturaleza jurídica: pars hereditatis y pars
bonorum.
En primer lugar, hay que aclarar que la legítima sólo toma importancia cuando el
causante deja legitimarios y ha hecho un testamento instituyendo herederos o efectuando
legados o realizó donaciones en vida u otro acto a título gratuito.
El concepto de la legítima va a variar según la naturaleza jurídica que se suscriba.
Según Azpiri la legítima es la porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los
legitimarios. Y en las teorías de la naturaleza jurídica tenemos:
- Pars hereditatis: Para gozar la protección de la legítima hay que ostentar la calidad
de heredero que es el requisito previo y necesario para que no pueda ser privado de
esos bienes. Al ser parte de la herencia, ante la falta de recepción de los
beneficiarios, el legitimario tendrá D a recibir los bienes (llamamiento universal).
- Pars bonorum: Lo relevante será que el legitimario reciba por cualquier medio, ya
sea por donación en vida o disposición testamentaria los bs que corresponden a su
legítima y no tendrá D sobre el resto de los bienes.
La diferencia radica en que, si la legítima es parte de los bienes, una vez satisfecha
su porción, el legitimario no podrá acrecer sobre los bs restantes (en caso de liberalidades)
si a quienes se les ha atribuido no quieren o no pueden aceptarlo o su llamamiento es
cuestionado. Tampoco podrán plantear la invalidez del testamento, la indignidad de los
demás herederos o legatarios con aras de excluirlo y luego acrecer. Estas situaciones sí se
dan si es parte de la herencia, donde se posiciona Azpiri.
Los caracteres de la legítima son:
1) De orden público: Prevalece incluso ante la ley extranjera, si el último domicilio del
causante era en otro país, en caso que aquella viole la legítima.
2) De cuota fija.
3) Irrenunciabilidad: El art 2449 dispone qué toda renuncia o pacto sobre la legítima
futura es de ningún valor.
4) Inviolabilidad: No puede ser limitada por el causante. En el CC no había
excepciones; hoy en día las excepciones son: mejora a favor del heredero con
discapacidad.
III- Herederos legitimarios. 1.- Herederos con derecho a legítima; evolución legal.
El art 2444 determina que tienen porción legítima los que no pueden ser privados
por testamento ni actos de disposición entre vivos a título gratuito: los descendientes,
ascendientes y el cónyuge.
CC derogado CCCN
Descendientes 4/5 2/3
Ascendientes 2/3 ½
Cónyuge ½ ½
El CC también reconocía como heredera a la nuera viuda sin hijos, otorgándole una
legítima de ¼ de lo que le hubiera correspondido al marido (4/5), es decir 1/5.
2.- Concurrencia de diversas categorías de legitimarios. 3. Porción disponible;
mejora; mejora a favor del heredero con discapacidad.
El art 2446 establece la regla en caso de concurrencia de diversos legitimarios con
distintas porciones legítimas. Obviamente si concurren sólo ascendientes o descendientes,
la porción disponible se calcula con sus respectivas legítimas. Pero si concurre el cónyuge
con descendientes, se calcula según la legítima mayor. Esto quiere decir que se utiliza la de
2/3, porque la legítima mayor absorbe la menor. Los ascendientes y el cónyuge tienen la
misma legítima (1/2).
La mejora es la parte de la porción disponible que el causante otorga a un heredero
forzoso. Consiste en un legado o donación que será considerada a título de mejora, excepto
disposición expresa en contrario (2385). Esto último es un contrasentido porque, si se
excede de la porción disponible, será viable la acción de colación; pero parece que permite
hacer legados a descendientes y cónyuges, pero con la obligación de colacionar.
El art 2448 dispone la mejora a favor de heredero con discapacidad. Se puede
realizar mediante cualquier medio, incluso fideicomiso, donde se podrá utilizar la porción
disponible y hasta 1/3 de las porciones legítimas (no se podrá entregar la parte disponible a
otra persona). Se excluye al cónyuge en esta posibilidad. La discapacidad se determina
mediante una alteración funcional física o mental, permanente o prolongada, que en
relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral. No se requiere declaración judicial de incapacidad o
de capacidad restringida.
IV- Determinación de la legítima: formación de la masa de cálculo de la legítima;
Las porciones legítimas se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al
tiempo de la muerte del causante más el de los bs donados computables para cada
legitimario, a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. La
masa para computar la legítima se calcula de esta forma:
1- Bienes que componen la herencia – Deudas y cargas: Se computa el valor líquido de
la herencia al tiempo de la muerte del causante (no entran los créditos incobrables,
los frutos devengados después de la muerte y los bs comunes sin valor patrimonial
propio). Con respecto a las deudas y cargas, deberán ser deducidas de la herencia.
2- Valor de las donaciones colacionables y reducibles: Se adiciona el valor de los bs
donados a legitimarios (colación) o a 3ros (reducción). Sólo se computarán las
donaciones colacionables o reducibles efectuadas a partir de los 300 días del
nacimiento del descendiente; o al nacimiento del ascendiente representado; y desde
después del matrimonio, para el cónyuge. No se computan las donaciones:
- En las que el donatario haya poseído por 10 años de antigüedad a la muerte del
causante.
- Las que hayan perecido sin cumpla del donatario.
- Las hechas a ascendientes (no están obligados a colacionar).
Todos esos bienes deben ser computados a los efectos de determinar la legítima global
de esa sucesión en función de los legitimarios que son llamados a la misma. Pero, además,
deberán ser integradas todas o algunas donaciones cuando se quiera establecer la legítima
particular de un heredero porque puede suceder que, por la fecha en que la liberalidad fue
realizada, tenga que ser computada con relación a algún legitimario, mientras que para otro
no deberá ser considerada.
valuación de los bienes donados.
Los bs de la herencia líquida se valúan en momentos distintos al de las donaciones,
desde el momento del fallecimiento y al momento de la partición según el estado del bien a
la época de la donación, respectivamente.
El problema se da en que, para calcular la legítima, los bs deben calcularse al
momento de la muerte (para ver si se respetó o no la misma). De todas formas la norma
estableció distintos tiempos para valuarlos, pudiendo haber distorsiones en su valor real por
el paso del tiempo.
V.- Protección de la legítima.
La esencia de la institución de la legítima es que se procure resguardar su
inviolabilidad. El CCC reconoce 4 medios de protección de la legítima:
1.- Medios de protección: legados de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia;
En estos casos, el art 2460 permite que, si se lesiona la legítima, se le confiere a los
legitimarios la opción de elegir entre cumplir con lo que dispuso el causante o liberarse de
esa obligación entregando la porción disponible al beneficiario de la disposición entre vivos
o legatario. El riesgo queda en manos de los legitimarios.
contratos de transmisión entre el causante y legitimarios.
El art 2461 establece un caso muy particular, en el que un padre efectúa un contrato
oneroso con un legitimario, pero que en realidad es gratuito. Se establecen dos
presunciones:
1- Todo contrato oneroso entre una persona y sus posibles legitimarios cuando se ha
hecho reserva de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia, se presume la gratuidad
del acto. Si bien el art dice “sin admitir prueba en contrario”, es una presunción iuris
tantum, porque se permite probar para deducir el valor de lo donado las sumas
pagadas por el legitimario (que pueden alcanzar al valor total del bien, por lo que no
termina siendo un acto gratuito).
2- La intención del causante de beneficiar al legitimario, sin admitir prueba en contrario,
en la medida de la porción disponible (lo excedente se colacionará).
El mismo art establece una excepción, cuando los otros legitimarios han consentido la
enajenación. Este caso roza con la prohibición de realizar pactos sobre una herencia futura,
porque se está renunciando indirectamente la posibilidad de demandar la colación, no sólo
de la porción disponible, sino del excedente (porque un acto oneroso no afecta la legítima y
fue reconocido como tal).
2. Acciones: a) Acción de entrega de la legítima (preterición de heredero forzoso);
La acción de entrega de la legítima se concede en dos supuestos:
1- Por preterición de legitimario: El causante deja un testamento instituyendo herederos
o legados, pero se omite al heredero forzoso. Podrá pedir su porción legítima a título
de heredero de cuota (en el CC, el preterido mantenía su calidad de heredero
forzoso con vocación al todo).
2- Por carencia de bs se realizaron donaciones: Ante carencia o inexistencia de bs para
cubrir la legítima, los herederos forzosos perjudicados pueden accionar contra los
donatarios.
b) Acción de complemento: c) Acción de reducción: de disposiciones
testamentarias; de donaciones.
El art 2451 establece que el legitimario a quien el testador le ha dejado menos de su
porción legítima, sólo puede pedir su complemento. Se la asemeja a la reducción como “dos
caras de una misma moneda”, porque tampoco se ha materializado una regulación
diferenciada de ambas acciones. Es lo mismo que se reduzcan las disposiciones
testamentarias o las donaciones a fin de recibir o complementar la legítima (acción de
reducción) y que se complementen los bienes hasta completar la legítima (acción de
complemento).
La acción de reducción está regulada en los arts 2452 y ss. Este establece que a fin
de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las
instituciones de herederos de cuota y de legados en ese orden. Como se puede ver, no
opera de pleno D, y se pueden atacar los actos mencionados anteriormente por el art más
las donaciones hechas en vida por el causante que excedan la porción disponible.
Legitimación activa: Los legitimarios del causante (que hayan aceptado la herencia y
mantengan vigente su llamamiento) y los acreedores personales de los legitimarios (por vía
subrogatoria).
Legitimación pasiva: Contra los herederos de cuota instituidos, legatarios o
donatarios (eventualmente contra quienes hayan adquirido el bien donado).
Orden de reducción:
1- Instituciones de herederos de cuota.
2- Legados: El art dice “según el orden establecido en el 2° del art 2358”, pero la
mayoría de la doctrina no entiende con ese orden inverso, es decir:
I- Los demás legados.
II- Los de cosa cierta.
III- Los que tengan preferencia otorgada por testamento.
3- Donaciones (art 2453): Sólo se permiten reducir donaciones del causante si con las
dos anteriores no ha quedado cubierta la legítima. Se reducen primero la última
donación y luego las demás en orden inverso a sus fechas (fechas iguales a
prorrata). Obviamente sólo se podrán reducir las donaciones hechas a partir de los
300 días anteriores al nacimiento del legitimario, del nacimiento del ascendiente a
quien se representa o después de contraer las nupcias.
Naturaleza de la acción.
Diferentes teorías:
1- Acción personal: Cuando una donación había superado la porción disponible, el
donatario podría conservar ese bien, pagando el valor necesario para que la legítima
quede a salvo.
2- Acción real con efecto reipersecutorio.
3- Acción personal con efecto reipersecutorio: El CCC permite perseguir a los 3ros
adquirentes de bs registrables, pero a su vez posibilita a que éstos desinteresen al
legitimado satisfaciendo en dinero el perjuicio a la legítima (efecto reipersecutorio
relativo).
Efectos.
Los efectos de la acción de reducción difieren cuando se trata de:
1- Herederos de cuota o legados: El legitimario demandará la reducción o la opondrá
frente al pedido de entrega de la cuota o del legado. No hay traspaso de bs, porque
se concreta con el no cumplimiento de la institución o no entrega del legado.
2- Donaciones: La reducción puede ser (art 2454):
I- Total: La donación queda resuelta. No es posible la compensación en dinero
según Azpiri, en concordancia con el art 2458, permitiendo el carácter
reipersecutorio “satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima” y no a
la legítima en su integridad.
II- Parcial (sólo afecta parte de la legítima: Si el bien es divisible, se lo divide
entre el legitimario y el donatario; si es indivisible, la cosa debe quedar para
quien le corresponde una porción mayor, con crédito a favor de la otra parte
en el valor que le corresponde. Es posible la compensación en dinero del
donatario al legitimario.
Se deben los frutos e intereses desde la notificación de la demanda de los
legitimarios.
Perecimiento de lo donado.
El art 2455 establece 4 situaciones dependiendo si el bien donado perece:
1- Por culpa del donatario: Se debe el valor del bien.
2- Sin culpa del donatario: El valor de lo donado no se computa para el cálculo de la
porción legítima.
3- Parcialmente por culpa del donatario: El donatario debe la diferencia del valor.
4- Parcialmente sin culpa del donatario: Se computa el valor subsistente.
Insolvencia del donatario.
En caso de insolvencia e imposibilidad de ejercer la acción reipersecutoria, el art
2456 resuelve que la acción de reducción puede ser ejercida contra los donatarios de fecha
anterior. El CC no decía nada de estos casos.
Derechos reales constituidos por el donatario.
El art 2457 dispone que la reducción extingue con relación al legitimario los D reales
constituidos por el donatario o sus sucesores. Pero la reducción declarada por los jueces no
afectará la validez de los D reales sobre bs registrables constituidos o transmitidos por el
donatario a favor de 3ros de buena fe y a título oneroso (última oración agregada por ley
27.587 de 2020).
Acción reipersecutoria;
El art 2458 con la modificación de la ley anteriormente mencionada dice: “Salvo lo
dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra 3° adquirientes los
bienes registrables. El donatario y el subadquiriente demandado, en su caso, puede
desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima”. Es decir
que las excepciones son:
El donatario y el subadquirente pueden pagar en dinero el perjuicio a la cuota
legítima.
No se puede si el 3° adquirente es de buena fe y a título oneroso.
prescripción adquisitiva a favor del donatario o subadquirentes.
El art 2459 con la misma modificación dice: “En cualquier caso, la acción de
reducción no procede contra el donatario ni el subadquiriente que han poseído la cosa
durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el art. 1901. No
obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación”.
Prescripción.
El CC derogado, citaba a la acción de reducción como una acción personal, las
cuales prescribían a los 10 años. En la actualidad, el CCCN establece que el plazo de
prescripción es de 5 años desde la muerte del causante que es el momento a partir del cual
el legitimario podrá comprobar si su porción legítima ha quedado afectada por disposiciones
testamentarias o donaciones (art. 2560).
UNIDAD 13
8.1. Testamento: Caracteres. Interpretación del testamento
8.2 Capacidad para testar.
8.3. Forma de los testamentos. Formas ordinarias. Testamentos especiales.
SUCESION TESTAMENTARIA
I.- Testamento: Concepto. Caracteres.
Antes, el CC daba una definición de testamento. Hoy en día, el art 2462 no lo define,
pero sí determina su funcionalidad. Definición doctrinaria: “Acto escrito revestido de las
formalidades legales, en la cual una persona dispone del todo o parte de sus bs para
después de su muerte, respetando las limitaciones legales”. Caracteres:
1- Acto jurídico.
2- Mortis causa: Natural o presunta. Los efectos del testamento están diferidos a ese
suceso (excepto reconocimiento de hijos, que produce efectos desde el
confeccionamiento del testamento).
3- Escrito.
4- Unilateral: La aceptación de los beneficiarios no es necesaria para su
perfeccionamiento.
5- Esencialmente revocable: Ya que el testamento busca reflejar la última voluntad del
causante, es necesario que se permita modificar esta voluntad todas las veces que
se considere apropiado (fundamento del art 2511). Excepción: El reconocimiento de
hijos extramatrimoniales es irrevocable.
6- Acto personalísimo: Está prohibido el otorgamiento de un poder para testar a
nombre del causante (excepción: art 780 de legado alternativo).
7- Formal solemne, bajo pena de nulidad absoluta (total o parcial).
8- Autosuficiente, autónomo o especialidad: Se debe bastar a sí mismo sin recurrir a
otros documentos (completa). No se viola la autonomía si existe más de un escrito
con disposiciones testamentarias, si cumplen con las formalidades testamentarias.
9- No se puede hacer en conjunto, sí en simultáneo.
Testamentos conjuntos: simultáneos, recíprocos y correspectivos.
Los testamentos conjuntos son los que dos o más personas acuerdan para hacer
sus testamentos en un solo acto. Estos están prohibidos porque violan el carácter de
unilateralidad. El acuerdo de voluntades viola el carácter de revocabilidad, porque una
decisión unilateral no podrá dejarlos sin efecto. En caso de testamento en conjunto otorgado
en país extranjero, se aplica el art 2645.
Los testamentos simultáneos o recíprocos son los que tienen 2 o más testamentos
redactados en el mismo papel (a continuación, o del otro lado de la hoja), instituyendo
herederos a terceros o recíprocamente. Son válidos, porque lo que se prohíbe es que sean
en conjunto y no que 2 testamentos se hagan en el mismo instrumento, siempre y cuando
sean actos diferentes y autónomos, es decir, tengan independencia intelectual.
Los testamentos correspectivos cuando un testador beneficie a otro, sujeto a la
condición de que éste haga lo mismo con él. Son válidos siempre y cuando no sean
otorgados en conjunto (pueden ser a su vez simultáneos, pero no necesariamente).
Obligación de denunciar la existencia del testamento.
El art 2471 dispone la obligación de quien participa en el otorgamiento de un
testamento o que en cuyo poder se encuentra, de comunicar a las personas interesadas
una vez acaecida la muerte del testador.
En los testamentos por acto público, la obligación recae sobre el escribano (porque
los testigos cumplen un requisito formal, pero pueden no tener copias del testamento); pero
en los testamentos ológrafos, recae sobre las personas en cuyo poder se encuentra, si las
hubiera.
Como la obligación surge de la muerte del testador, se deberá determinar si el
obligado tiene conocimiento de este hecho. Esto servirá a los findes de la responsabilidad,
aunque la norma no establezca una sanción, se entiende responsable en caso de
incumplimiento por los perjuicios ocasionados.
II.- Capacidad para testar: Concepto. Ley que la rige. Presunción legal.
El testador debe gozar de capacidad para testar al momento de otorgar el
testamento. El principio general es que todas las personas mayores tienen capacidad para
testar. Esta capacidad se rige por la ley del domicilio del testador al tiempo de la realización
del acto.
Presunciones legales (art 31 inc a y b):
a- La capacidad general de ejercicio de una persona humana se presume, aun cuando
se encuentre internada en un establecimiento asistencial.
b- Las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre
en beneficio de la persona.
Incapacidades.
1- El art 2464 establece la edad para testar, siendo incapaces los menores de 18.
2- Art 2467 inc c: Es nulo el testamento otorgado por persona privada de la razón al
momento de testar. La carga de la prueba recae sobre quien quiere impugnar el
testamento.
3- Art 2467 inc d: Es nulo el testamento otorgado por persona declarada judicialmente
incapaz. Es válido si fue otorgado en “intervalos lúcidos”. La carga de la prueba
recae sobre quien quiera hacer valer el testamento.
4- Art 2467 inc e: Es nulo el testamento otorgado por persona que padece limitaciones
en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no saber leer ni escribir;
excepto bajo escritura pública y con participación de un intérprete.
Situación de la persona con capacidad restringida (art. 32, 1° párr; 38, 39, 44, 45 inc.
1°) o inhabilitada judicialmente (arts. 48/49).
Persona con capacidad restringida: Declaración judicial por padecer una adicción o
alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad para causar un daño a
su persona o bs. El juez puede designarle apoyos que, en estos casos, servirán para
promover su autonomía y manifestar la última voluntad de la persona protegida. Ya que la
sentencia debe declarar qué actos puede realizar y cuáles no, si no dice nada sobre testar,
el declarado con capacidad restringida podrá testar libremente.
Persona con incapacidad: Es excepcional y se deben cumplir dos requisitos. El
primer requisito es la situación de imposibilidad absoluta de interactuar con el entorno y de
expresar su voluntad; y el segundo es la ineficacia del sistema de apoyos.
Persona inhabilitada judicialmente: La figura refiere a los pródigos. A estos se les
designa un apoyo (antes era curador), que lo asiste y asesora en el otorgamiento de actos
de disposición entre vivos y los demás que fije la sentencia. No se le prohíben actos de
última voluntad o de administración, excepto que el juez lo fije en la sentencia.
III.- Voluntad manifestada en testamento:
Aplicación de las reglas generales que rigen los actos jurídicos.
El art 2463 establece que se le aplican las reglas de AJ a los testamentos en cuanto
no sean alteradas por las disposiciones de este título.
Interpretación.
El art 2470 establece la regla para interpretar los testamentos. Las pautas
interpretativas son:
1- Adecuarse a la voluntad real del causante según el contexto total del acto (relacionar
cláusulas entre sí).
2- Las palabras deben tomarse en el sentido corriente, excepto que sea clara la
utilización técnica de las palabras.
3- Se aplican las reglas de interpretación de los contratos.
4- Ante cláusulas contradictorias entre sí, habrá que conciliarlas. Si esto no se puede,
ninguna puede prevalecer sobre las restantes.
5- Favor testamenti: Si una disposición puede ser interpretada de forma válida o de otra
que apareje su nulidad, debe estarse por la validez de la misma.
Admisibilidad de pruebas ajenas al testamento.
Como principio general, para interpretar un testamento hay que recurrir a su
contenido, pero como excepción puede ser admitida prueba extrínseca. Sólo puede estar
destinada a completar el alcance de alguna disposición, pero no a contradecir su contenido.
Igualmente ocurre para develar el sentido con el que el testador utiliza ciertas palabras.
IV.- Forma de los testamentos: Ley que la rige.
El art 2472 regula la forma del testamento, que debe regirse por la ley vigente al
tiempo de testar. Esto es respecto del tipo de testamento elegido y del cumplimiento de sus
formalidades o solemnidades. Esto quiere decir que sigue siendo válido un testamento con
formalidades ya derogadas pero otorgado cuando todavía estaban vigentes, por ejemplo, el
testamento cerrado. Pero no será válido un testamento que no cumple con las formalidades
establecidas al momento de su otorgamiento y que luego una nueva disposición elimina
dicha exigencia.
Lo mismo ocurre con las formas de los AJ en general, en las que el art 2649
determina que su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y
usos del lugar donde se hubieran celebrado, realizado y otorgado.
Testamento otorgado en el extranjero.
El art 2645 establece que el testamento otorgado en el extranjero es válido en la
República según las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, por la ley del
domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al momento de testar o
por las formas legales argentinas.
Fundamento de las formalidades, observancia de las mismas y sanción por su
incumplimiento.
La idea de los preceptos formales no es para trabar ni restringir la voluntad del
testador, sino para precisar qué declaraciones constituyen su voluntad definitiva, pues estas
no son un fin en sí mismas y los jueces deben hacer que la intención del causante no se
estrelle contra estos preceptos.
El carácter formal del testamento alude a las distintas especies de testamento que
son contempladas en el código. Las solemnidades o formalidades de cada “forma” de testar
están expresamente especificadas al detallarse los recaudos que se deben cumplir. El art
2473 lo diferencia, estableciendo:
a- Sólo se puede otorgar testamento por las formas establecidas en el código.
b- Las formalidades legales de cada forma no se pueden extender a las otras.
c- La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento
(no se puede suplir por prueba alguna).
Las formas son por acto público y ológrafo (CCC) y el testamento consular (art 2646) y
el aeronáutico (CA). La utilización de otro tipo acarrea la inexistencia del testamento.
Las formalidades son las solemnidades expresadas para cada forma testamentaria. Su
incumplimiento acarrea la nulidad. El empleo de sobreabundantes solemnidades no lo vicia.
Confirmación del testamento nulo por defecto de forma.
Dentro de las cláusulas de nulidad del testamento se encuentran los defectos de
forma. La única forma de confirmar el testamento es reproducir otro nuevo con las mismas
disposiciones y cumpliendo los requisitos formales (art 2475)
Si la nulidad se da por otra causal, se debe hacer un nuevo testamento en el que se
exponga claramente la intención de ratificarlo, sin necesidad de reproducir su contenido.
Ejs: violar prohibición legal, por haberlo otorgado estando privado de la razón, etc.
Firma.
Es una solemnidad exigida para plasmar la voluntad del testador. El art 2476
determina que debe hacerse como el autor acostumbra a firmar instrumentos públicos o
privados. Los errores de ortografía o la omisión de letras no vician necesariamente la firma,
quedando su validez librada a apreciación judicial. No es posible firmar con firma digital o
sello.
En el testamento ológrafo, la firma es un requisito ineludible; en el testamento por
acto público, se puede permitir la firma a ruego.
V.- Testamento ológrafo: Concepto; requisitos. Escritura en otros documentos del
testador.
El art 2477 “define” al testamento ológrafo como aquel que ha sido escrito, fechado y
firmado por la mano misma del testador, siendo estos 3 los requisitos fundamentales.
1- Escritura:
Este testamento debe ser escrito en su totalidad en puño y letra del testador. Además,
debe ser escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado (antes se pedía
caracteres alfabéticos) y se permite cualquier tipo de letra. Es indiferente el material sobre el
que se realice la escritura, mientras se conserve inalterado y permita realizar la pericia
obligatoria para determinar su autoría. Debe estar firmado en cada hoja, excepto que se
trate de una unidad y exista continuidad material e intelectual.
Ya Vélez Sarsfield decía en las notas del CC que no todo escrito, datado y firmado
por su autor es un testamento válido, sino que todo testamento escrito, datado y firmado por
su autor será válido.
Influencia de escritura por mano extraña.
El art 2477 determina que los escritos por mano extraña invalidan el testamento,
sólo si han sido hechos por orden o con consentimiento del testador. Es decir que si un 3ro
agrega algo en un testamento, pero sin consentimiento o a orden del testador, sólo se deja
sin efectos dicha parte.
2- Fecha:
Es un requisito común a todas las formas de testar y podría tener algún margen de
flexibilidad. La fecha es importante para la revocación del testamento, porque uno de fecha
posterior revoca al de fecha anterior; y para determinar la capacidad del testador. La fecha
no tiene un lugar predeterminado (puede ser antes o después de la firma) y tampoco se
exige que se otorgue en un mismo día.
Fecha incompleta, falta de fecha, fecha errónea o falsa.
El art 2477 permite que la fecha se exprese con enunciaciones o elementos
materiales que permitan establecerla. Esto genera 4 situaciones particulares:
1- Fecha incompleta: Si falta el día, mes o año, sigue siendo válido si es una simple
inadvertencia del testador y existen en el testamento enunciaciones o elementos que
permitan fijarla de una forma cierta.
2- Falta de fecha: La jurisprudencia plenaria estableció que la falta de este requisito
acarrea necesariamente la nulidad en todos los casos.
3- Fecha errada: Cuando el testador comete un error en la fecha, sigue siendo válido
siempre que pueda determinarse con exactitud el día en que se otorgó el
testamento.
4- Fecha falsa: Si el testador a sabiendas coloca una fecha que no corresponde con la
que otorgó el testamento, será inválido si lo hizo voluntariamente para violar una
disposición de orden público.
3- Firma:
La firma debe ir debajo de la última disposición testamentaria. Toda disposición escrita
luego de la firma no tendrá validez.
Eficacia del testamento ológrafo: pericia caligráfica y protocolización.
El art 2339 establece la protocolización, que constará de los siguientes pasos:
1- Presentar el testamento ante el juez de la sucesión → debe proceder a la apertura si
estuviese cerrado (esto no lo convierte en el testamento cerrado -como en el CC
derogado-, sino que simplemente se trata de un resguardo que toma el testador para
que su contenido quede en reserva).
2- El juez dejará constancia del estado del documento;
3- Comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador → mientras
que el CCCN exige que dicha comprobación se lleve a cabo mediante pericia
caligráfica, el Código Procesal Civil establece que sean 2 testigos quienes
reconozcan la letra y firma del testador.
4- El juez rubricará (“firmar”) el principio y el final de cada una de las páginas del
testamento, y mandará a protocolizarlo → al juez se le entrega el testamento original
y una copia del mismo que va al expediente. El juez rubrica el testamento original y
se guarda en secretaría. Nunca se pone el original en el expediente para que no se
pierda. La protocolización le otorga al testamento, autenticidad, convirtiéndolo en un
instrumento público.
5- Si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La
protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del
testamento mediante proceso contencioso.
6- Cumplidos estos requisitos, el juez debe dictar la resolución que aprueba el
testamento.
VI.- Testamento por acto público: Concepto. Reglas generales y especiales
aplicables.
El art 2479 define al testamento por acto público como aquel que se otorga ante un
escribano público autorizante y con la presencia de 2 testigos hábiles. Al ser un instrumento
público, da plena fe en cuando a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos
cumplidos por el oficial público o ante él.
Con respecto a la capacidad para otorgar este testamento, no existen normas
específicas. Se le permite testar por acto público a persona que tiene dificultades para
expresarse oralmente y no sabe leer ni escribir, a través de un intérprete.
El escribano debe recibir la declaración del testador y confeccionar/firmar la
escritura. Debe ser competente en materia y territorio. No puede ser beneficiado por el
testamento, ni su cónyuge, conviviente o parientes dentro del 4to grado de consanguinidad
y 2do de afinidad.
A estos testamentos se les aplica las normas de escrituras públicas (arts 299 y ss),
debiendo reunir los requisitos comunes a todas las escrituras y los específicos de esta
forma de testar.
Requisitos y formalidades.
Orden del art 2479:
1- El testador puede dar el testamento por escrito al escribano o darle por escrito o
verbalmente las disposiciones que el testamento debe contener para que las redacte
de forma ordinaria.
2- El escribano redacta la escritura pública en su protocolo notarial donde debe
constar:
- Lugar y fecha, que determina, además de la ley aplicable, la competencia territorial
del escribano;
- Datos del otorgante, como nombre, apellido, DNI, domicilio real, fecha de
nacimiento, estado civil, el nombre del cónyuge y si son 1° o posteriores nupcias;
- Naturaleza del acto que se realiza, es decir, mencionar que se trata de un
testamento por acto público; e
- Individualizar a los testigos (nombre, residencia y edad).
3- Concluida la redacción, se procede a su lectura y firma. Los testigos deben asistir
desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que debe hacer constar el
escribano. Debe estar firmado por el testador, los testigos y el escribano.
Firma a ruego.
Si el testador no sabe firmar o no puede hacerlo (el escribano debe explicitar la
causa), el art 2480 le permite hacerlo por él otra persona o alguno de los testigos. Pero si
supiera hacerlo y manifiesta lo contrario, el testamento no será válido.
Testador que no conoce el idioma nacional, y testamentos otorgados originariamente
en idioma extranjero (art. 302).
Ya que, según el art 302, la escritura debe hacerse en idioma nacional, debe
redactarse una minuta firmada en caso que los otorgantes declaren ignorarlo. Esta debe
expresarse en idioma nacional por traductor público o por un intérprete si no lo hubiera.
Testigos: aplicación de las reglas generales . Prohibiciones, consecuencias
El art 2481 determina quiénes pueden ser testigos en testamentos y quiénes. Deben
ser personas capaces al tiempo de otorgarse el acto. No pueden serlo:
1- Los del art 295 (incapaces o declarados a tal efecto para ser testigos en
instrumentos públicos; los que no saben firmar; los dependientes del oficial público;
el cónyuge, conviviente y parientes del oficial público).
2- Los ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente del testador.
3- Albaceas, tutores o curadores designados en el testamento.
4- Los beneficiarios de las disposiciones testamentarias.
El testamento con testigo incapaz o inhábil no es válido si, excluido éste, no quedan
otros en cantidad suficiente (dos).
VII.- Testamentos especiales: aeronáutico (ley 17.285, art. 85);
“El comandante de la aeronave registra en los libros correspondientes los
nacimientos, defunciones, matrimonios y testamentos, ocurridos, celebrados o extendidos a
bordo y remitir copia autenticada a la autoridad competente”.
consular (art. 2646).
El art. 2646 establece: “Es válido el testamento escrito hecho en país extranjero por
un argentino o un extranjero domiciliado en el Estado, [ante un ministro plenipotenciario del
Gobierno de la República, un encargado de negocios o un Cónsul] y [2 testigos domiciliados
en el lugar donde se otorgue el testamento], teniendo el instrumento la autenticación de
legación o consulado.
El testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya
sido ante un jefe de legación, debe llevar el visto bueno de éste, si existiese un jefe de
legación, en el testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El
testamento abierto debe ser siempre rubricado por el mismo jefe al principio y al fin de cada
página, o por el Cónsul, si no hubiese legación. Si no existiese consulado ni una legación
de la República, estas diligencias deben ser llenadas por un ministro o Cónsul de una
nación amiga.
El jefe de legación y, a falta de este, el Cónsul, debe remitir una copia del testamento al
ministro de Relaciones Exteriores de cada República y éste, abonando la firma del jefe de la
legación o Cónsul en su caso, lo debe remitir al juez del último domicilio del difunto en la
República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo
domicilio.
No conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento debe ser remitido
por el ministerio de Relaciones Exteriores a un juez nacional de 1° instancia para su
incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe”.
El artículo establece un largo y complejo procedimiento que presenta algunas falencias que
deben ser remarcadas:
La mención de testamento cerrado → ya no se encuentra legislado y, si bien puede
ser válido (de acuerdo a la ley del lugar donde fue otorgado), no encuadra dentro del
tratamiento especial que lo confiere el testamento consular.
Pareciera que debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores tan solo una
copia del testamento abierto (y no el original) y solo una copia del testamento
cerrado (no todo el testamento).
En consecuencia, es poco probable que sea utilizado un testamento consular, ya que puede
testarse en el lugar donde se encuentra el testador ajustándose a las formas establecidas
en el art. 2645 y dicho testamento tiene plena eficacia en nuestro país.
UNIDAD 14
8.4 Contenido del testamento.
8.4.1 Modalidades.
8.4.2 Institución de herederos: herederos universales y herederos de cuota.
8.4.3. Sustituciones hereditarias. Fideicomiso testamentario.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA: CONTENIDO – INSTITUCIÓN DE HEREDEROS -
SUSTITUCIÓN - LEGADOS
I.- Contenido del testamento. Ley aplicable.
El testador, al expresar su última voluntad, puede establecer en el testamento
disposiciones de carácter patrimonial y extrapatrimonial, pero principalmente el objetivo es
la disposición de los bs del causante.
Según el art 2466, la ley aplicable al contenido del testamento, su validez o nulidad
se regirá según la ley del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento.
II.- Inhabilidades para recibir por testamento. Fundamentos. Remisión (U3.III)
III.- Modalidades de las disposiciones testamentarias: 1.- Método del Código Civil.
El CC establecía normas específicas referidas a las modalidades de las
disposiciones testamentarias. El CCC no tiene regulación especial, por lo que se aplican las
normas grales.
Condiciones; suspensivas y resolutorias; (arts 343 a 349).
medidas conservatorias;
condiciones prohibidas; efectos. (arts 344 y 2468).
Condición de no enajenar; (art 1972).
de no dividir. (art 2330).
2.- Plazo: referido a la institución de herederos y a los legados. (350 a 353).
No se puede sujetar a plazo, ni suspensivo ni resolutorio, la institución hereditaria
(de cuota o universales); si podría hacerse en los legados.
3.- Cargo: Caracterización. (art 354 a 357).
Cargos prohibidos. (art 357 y 2468).
Requisitos.
Beneficiarios. Personas que pueden exigir el cumplimiento.
Los sujetos vinculados al acto modal son el autor de la liberalidad, el beneficiario de
la liberalidad y el beneficiario del cargo. A su vez, este último puede ser el propio
disponente, un 3ro determinado o determinable o el propio beneficiario de la liberalidad.
Sólo pueden exigir el cumplimiento los herederos y el beneficiario (no el disponente).
Sanción por incumplimiento.
El CCC no establece sanción por incumplimiento de cargo. Pero se entiende que el
cargo no anula la disposición testamentaria, solamente otorga el D al interesado a exigir
judicialmente su cumplimiento (primero debe ponerse en mora al quien deba cumplirlo).
Responsabilidad de herederos. (arts 356 y 2520 inc b)
IV.- Institución de herederos: 1.- Tipos de herederos instituidos: herederos y
herederos de cuota.
Habrá institución de herederos cuando el testador designe herederos a través del
testamento. Se pueden instituir herederos universales y de cuota.
Los herederos universales están caracterizados en el art 2486, siendo estos los que no
tienen asignación de parte y suceden al causante por partes iguales y con vocación al todo
(lo que no haya tenido destino diferente). Ya que primero se satisface a los herederos con
proporciones atribuidas, si estas absorben toda la herencia, se reducen proporcionalmente
de manera que cada heredero tenga tanto como el instituido en menor fracción. Para
instituirlos no es necesario utilizar términos sacramentales, sólo desentrañar la voluntad del
testador. El art 2487 establece los casos de institución de heredero universal:
a- La atribución de la universalidad de los bs de la herencia, aunque sea nuda
propiedad.
b- El legado de lo que reste después de complidos los demás legados. Así se
establece porque un legado debe estar determinado, y “el resto” se encuentra
indeterminado, por ese motivo se trata de un llamamiento sin limitación.
c- Legados que absorben la totalidad de los bs, si el testador confiere a los legitimarios
el D de acrecer. Si un legado tiene el D de acrecer, tiene la característica esencial de
un heredero universal, el llamamiento sin limitación.
Los herederos de cuota están caracterizados por el art 2488, los cuales no tienen como
regla vocación al todo de la herencia (excepto que se les confiera ese llamado en caso de
no poder cumplirse las demás disposiciones testamentarias). Si la suma de las cuotas
excede la unidad, se reducen todas proporcionalmente hasta ese límite; si hay excedente, le
corresponde a los legitimarios y en su defecto a los herederos instituidos
proporcionalmente. Otra excepción a la regla es cuando el heredero instituye a varios
herederos en una misma cuota, que tendrán D a acrecer entre sí.
Derecho de acrecer.
El D a acrecer es el D que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difunto a un
heredero de cuota o legatario, de aprovechar la parte de su coheredero o colegatario,
cuando el D de este se frustra o caduca. No lo tienen los herederos universales porque ya
de por sí tienen vocación al todo.
Comparación con el heredero legítimo.
Técnicamente los herederos instituidos y legitimarios tienen D idénticos, sin embargo
se pueden establecer algunas diferencias.
Herederos instituidos Herederos legítimos
Son los herederos instituidos en el Los establece la ley. Son los descendientes
testamento. del causante, los ascendientes, el cónyuge
supérstite y los parientes colaterales hasta
el 4° grado inclusive.
La investidura de la calidad de heredero La investidura de la calidad de heredero la
deben obtenerla en forma judicial (+ los tienen de pleno derecho (salvo los
parientes colaterales hasta el 4° grado). parientes colaterales hasta el 4° grado).
NO se encuentran protegidos por la Se encuentran protegidos por la legítima
legítima (+ los parientes colaterales hasta (salvo los parientes colaterales hasta el 4°
el 4° grado). grado).
NO podrán alegar la existencia de La colación sólo es debida entre
donaciones que deban ser colacionadas. descendientes y el cónyuge.
Excepción: si el causante se limita en el
testamento a confirmar el orden sucesorio
que correspondería por ley, si deben
colación de donaciones.
En la sucesión testamentaria, NO hay En las sucesiones intestadas, hay derecho
derecho de representación (salvo que el de representación entre los descendientes
testador expresamente lo haya dispuesto o y entre los descendientes de los hermanos.
bien cuando designa heredero a los
parientes).
Legado de usufructo.
El art 2490 da luz al caso en el que se establece legado de usufructo a favor de
varias personas y luego fallece uno de los colegatarios posteriormente a la del testador. La
solución es que no hay acrecimiento de los colegatarios, excepto disposición testamentaria
en contrario.
2.- Forma de designación; criterios legales y de interpretación de las expresiones del
testador.
La institución de herederos tiene 3 requisitos fundamentales (art 2484):
1- Sólo puede ser realizada por el causante mediante testamento válido.
2- Debe estar individualizada la persona llamada por el testador “no debe quedar dudas
de la persona instituida” (concordante art 2467 inc g).
3- Debe referirse a una universalidad de bienes. Esto se da incluso cuando se dice
“lego mis bs a…” porque es una institución universal; no lo habrá si se dice “instituyo
como heredero de mi casa a…” porque es un bien determinado (legado).
El art 2485 establece los “casos especiales”, que son cuatro:
1- Institución de heredero a los parientes: Se entiende hecha al grado más próximo
según el orden de intestada. Si a la fecha del testamento solo hay un pariente en el
grado más próximo, se entiende hecha también a los del grado siguiente.
2- Institución a favor de simples asociaciones: Se entiende hecha a favor de las
autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del testador con
cargo de aplicar los bs a los fines indicados por el causante.
3- Institución a los pobres: Se entienda hecha al E municipal del último domicilio del
testador o CABA, con cargo de aplicar los bs a fines de asistencia social.
4- Institución al alma del testador o de otras personas: Se entiende hecha a la
autoridad superior de la religión a la cual pertenece el testador, con cargo de aplicar
los bs a sufragio y fines de asistencia social.
V.- Sustituciones hereditarias: 1.- Concepto. Antecedentes históricos.
Hay sustitución hereditaria cuando el causante en el testamento nombra a otro
heredero o legatario para el caso que, el designado en primer lugar, no quiera o no pueda
aceptar la herencia o legado.
El CC derogado mencionaba 6 supuestos de sustitución (ej: pupilar, cuasipupilar,
fideicomisaria), pero sólo admitía la sustitución vulgar (nombrada anteriormente).
Especies. Sustitución permitida, alcances y efectos.
El art 2491 regla esta situación, en la que permite al testador subrogar al instituido
para dos supuestos en que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado (puede
haber más de una sustitución). Si el testador establece la sustitución para uno solo de estos
casos, cuenta para ambos. Con respecto a los efectos, el sustituto recibirá la herencia o el
legado que se le hubiera atribuido al sustituido, pero también queda sujeto a las mismas
cargas y condiciones impuestas éste, excepto que el testador diga lo contrario.
2.- Sustitución fideicomisaria: Concepto. Elementos. Fundamentos de la prohibición.
Premoriencia del primer instituido ?. Efectos de la prohibición de sustituciones
fideicomisarias.
En la sustitución fideicomisaria, el heredero instituido en primer lugar debe mantener
los bs hereditarios sin poder disponer de ellos. Al fallecer, dichos bs deberán entregarse al
heredero sustituto. El testador intenta darle un heredero al heredero.
Esta sustitución se encuentra prohibida porque atenta con el interés general,
sustrayendo los bs de la libre circulación durante varias generaciones, prevaleciendo la
vigencia de la voluntad del testador más allá de la muerte del instituido.
El efecto que surge de realizar esta sustitución es el de mantener la validez de la
primera institución, quedando sin efecto la designación del heredero sustituto.
Sustituciones en el residuo.
El art 2492 también prohíbe situaciones como la institución de heredero o legatario a
una persona y que se estipule que a su muerte lo que reste de la herencia o del bien
legado, pase a un sustituto. Esto no obsta que se mantenga la vigencia de la institución
hecha en primer lugar.
3.- Fideicomiso testamentario: Concepto; sujetos del negocio; objeto;
El art 2493 permite la constitución de un fideicomiso sobre toda la herencia, una
parte indivisa o bs determinados, y establecer las instrucciones que el heredero o legatario
deben seguir (conforme a las normas de fideicomiso).
requisitos que debe contener el testamento; duración; procedimiento para constituir
el fideicomiso testamentario; efectos.
El testamento debe cumplir con los requisitos generales de la parte de contratos de
fideicomiso. Con respecto al contenido, debe atenerse al art 1667; con respecto a la
duración, al art 1668
Diferencia con la sustitución fideicomisaria.
La diferencia fundamental es la aparición de la figura del beneficiario, que no va a
ser propietario de los bs. Cuando el fiduciante es un heredero, podría ser beneficiario, pero
no fideicomisario, lo que se asemeja a la figura de la sustitución, aún más si el fideicomiso
testamentario está sujeto a la muerte de aquel (pero sigue existiendo el beneficiario).
Tampoco se podrá, en concordancia con el art 1700, establecer una sustitución del
fiduciario como consecuencia de su muerte, y así seguir el fideicomiso.
Fideicomiso testamentario y legítima.
El fideicomiso testamentario no puede violar la legítima, excepto mejora a favor de
heredero con discapacidad. Concordancias de los arts 1699, 2493 y 2448.
UNIDAD 15
8.4.4 Legados. Especies de legados. Derecho de acrecer
SUCESIÓN TESTAMENTARIA (cont.): LEGADOS - DERECHO DE ACRECER
I.- Legados: concepto. Caracteres. Régimen legal supletorio.
El legado es toda disposición testamentaria de uno o más objetos singulares o
universalidades de cosas, sea que existan en la herencia o deba adquirirlas el sucesor
universal para transferirlas al beneficiario. Caracteres:
1- A título gratuito (excepto legado remuneratorio o con cargo).
2- El legatario es particular, limita su derecho a recibir el bien legado (excepto
posibilidad de acrecer establecida por el testador).
3- El objeto debe tener contenido patrimonial e implica transmisión de D.
4- No puede dejarse a arbitrio de un 3ro ni del heredero.
5- Responsabilidad limitada: El legatario nunca responde con su patrimonio por deudas
del causante, su responsabilidad queda limitada al objeto del legado.
El art 2494 dispone que el heredero está obligado a cumplir los legados conforme a
las normas de obligaciones en general, excepto disposición expresa de este capítulo.
Legados y acción de reducción. Legado a favor de un heredero legitimario.
II.- Sujetos en el legado. 1.- Gravado. Obligaciones.
El gravado por el legado es obligado a entregarlo, es decir, el heredero. Éste sufre
una disminución de la herencia por efecto del legado, que siempre supone una carga
(porque técnicamente grava a la masa hereditaria, no al heredero). Los obligados al pago
de los legados son los herederos, el administrador o albacea.
Clasificación a los fines del pago y de su reducción. ???
En la U8.III se estableció que primero se paga a los acreedores y luego se cumple
con los legados según el orden del art 2358, si estos exceden la parte disponible y se
reducen según el art 2452 les permite, primero los herederos de cuota y luego los legados
(en el orden anteriormente mencionado). Esto es acertado ya que, si la institución de
heredero de cuota supera la porción disponible, nunca se podrá cumplir con los legados.
Entrega del legado. Gastos de la entrega. Responsabilidades. Evicción.
El art 2499 establece que la cosa legada debe ser entregada en el estado en que se
encuentra a la muerte del testador, con todos sus accesorios (aunque es muy difícil
constatar el estado en el que se encontraba un bien). Los obligados a la entrega son los
herederos, el administrador y el albacea, Si bien la norma no se expresa sobre el tiempo de
la entrega, si se puede diferencias desde cuándo se puede pedir la entrega y hasta cuándo.
Para saber desde cuándo se puede pedir, hay que establecer si se trata de una
disposición sujeta a plazo o condición suspensiva o no tiene estas modalidades. En el
primer caso, sólo podrá pedirse la entrega cuando se cumpla el plazo o la condición;
mientras que, en el segundo, podrá hacerlo desde la muerte del causante. Hay
circunstancias que pueden atrasar esta entrega:
a- El legatario debe respetar los 9 días de “llanto y luto” del art 2289.
b- Si el heredero no tiene la investidura de pleno D, debe adquirirla judicialmente para
que el legatario pueda reclamarle. Si aquel no es diligente, el legatario podrá actuar
como acreedor del causante.
c- Si la herencia es manifiestamente insolvente, ya que los acreedores cobran antes,
deben esperar a que ellos sean satisfechos para pedir la entrega del legado.
d- Si se cuestiona el testamento o el bien legado (por afectar la legítima), quedando
sujeto al resultado de dichos planteos.
Con respecto al plazo máximo en el que se puede pedir la entrega del legado, hay que
diferenciar si es un legado de cosa cierta u otro caso. El primero no se extingue por ser ya
propietario de la cosa legada (sólo un 3ro le podrá oponer prescripción adquisitiva). En los
demás casos, como se trata de un crédito, el plazo para hacer efectiva la entrega del legado
prescribe a los 5 años a partid de la muerte del causante (art 2560).
Tampoco está determinado el lugar de la entrega, por lo que se aplican las normas
generales de cumplimiento de obligaciones, es decir: en el lugar en donde se encontraba la
cosa al fallecimiento y en los restantes casos en el domicilio del deudor (causante).
En cuanto a los gastos de entrega, el CCC establece una solución supletoria a la
voluntad del causante. Esta establece que los gastos que quedan a cargo de la sucesión
son los necesarios para la entrega del bien en las condiciones dispuestas por el causante.
El art 2503 regula la garantía de evicción de legado de cosa fungible y en el legado
alternativo. En el primer caso, el legatario puede reclamar la entrega de otra de la misma
especie y calidad; en el segundo, puede pedir alguno de los otros comprendidos en la
alternativa.
2.- Legatario. Determinación.
El legatario es el beneficiario del legado. No deben quedar dudas sobre la persona
que fue designada (si hubiera dudas entre dos, ninguno será instituido como legatario).
Legados de beneficencia;
El legado debe surgir de la libre determinación del testador, por lo que no tienen
validez las cláusulas testamentarias que otorguen legados librados a elección de 3ros. Sí se
podrá en los conocidos “legados de beneficencia”, por ejemplo si se lega una cantidad de
dinero para mejorar la infraestructura de una escuela.
a una persona y a sus herederos;
título o cualidad del legatario;
El legatario puede ser considerado como acreedor que tiene D a exigir del heredero
el cumplimiento de lo dispuesto en el testador. El legatario podría accionar judicialmente en
caso de incumplimiento voluntario. Habrá mora a partir de la fecha cierta establecida por el
testador para su cumplimiento, sino no tendrá, en principio, un plazo para su cumplimiento.
a los parientes, a las simples asociaciones, a los pobres y al alma.
Art 2485 (U 14.IV)
Prelegado; doctrina.
Es el legado hecho a favor de uno de los herederos gravando toda la herencia (si
gravara a un heredero, sería un cargo personal). Este legado no incluye su porción
hereditaria y se lleva a cabo sobre la porción disponible del causante, sino el testador no
estaría otorgando un legado, sino atribuyendo un bien a una determinada hijuela. Posibles
situaciones:
1- Renunciar a la herencia y aceptar el legado o viceversa.
2- Primero se pagan las deudas y cargas con los bs hereditarios (luego con los
legados), por lo que en principio queda a salvo al menos el bien legado.
3- Las condiciones o cargos impuestos a la institución hereditaria no alcanzan al legado
y viceversa.
III.- Objeto del legado: 1.- Bienes que pueden legarse.
El art 2497 permite legar todos los bs que están en el comercio, aún los de
existencia futura además de obviamente la limitación genérica del objeto de los AJ. Para la
validez de los legados de cosa futura, es necesario que el objeto legado exista y se
incorpore al patrimonio del testador antes de su fallecimiento. Si termina existiendo en
menor cuantía a la establecida, será eficaz en la cantidad existente.
Efectos del error y de la duda sobre lo legado.
El objeto legado debe ser designado por el testador, por lo que no puede dejarse
librado a determinación su importe y oportunidad de entregarlo. El error puede ser en:
- El nombre de la cosa legada: No invalida el legado si se puede reconocer cuál es la
cosa que el testador ha tenido intención de legar.
- La cantidad o valor de la cosa legada: Si existen 2 cantidades o valores en el legado,
debe entenderse que se legó la menor cantidad o cosa de menor valor.
Legado sujeto al arbitrio de un tercero o del heredero. (prohibido según art 2495)
2.- Legado de cosa cierta. (arts 2497 y 2498)
El legado de cosa cierta es aquel que tiene por objeto un bien material cierto y
determinado que debe pertenecer, en principio, al testador. Pero el art 2498, con técnica
legislativa cuestionable, trata a este tipo de legado por un aspecto accesorio como el D de
reivindicación.
a) Estado en que debe entregarse. Accesorios, mejoras y deterioros.
Ya sabemos que se debe entregar la cosa en el estado en que se encuentre a la
muerte del testador, con todos sus accesorios. Pero también, los obligados, son
responsables por la pérdida o deterioro producida por su culpa cuando se encontraban en
mora.
Legado de inmueble.
El art 2501 establece el caso de legado de un inmueble, que éste comprende las
mejoras existentes, incluso los terrenos adquiridos por el testador después de testar,
excepto que sean susceptibles de explotación independiente (se sigue el criterio de la
entrega de la cosa). La prueba de esta posibilidad concierne al heredero, que será el
beneficiado por dicha exclusión. Esto se da siempre y cuando el testador no haya dispuesto
algo para dicha mejora.
b) Legado de cosa ajena. Regla; excepción, diversas alternativas;
El art 2507 establece el régimen de este tipo de legados:
- Como regla, estos legados son inválidos, pero se convalida con la posterior
adquisición de la cosa ajena por el testador.
- Este legado es válido si se impone al heredero la obligación de adquirir la cosa para
transmitirla al legatario o pagar a éste su precio justo (si no puede obtenerla en
condiciones equitativas)
- Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la
sucesión, se le debe su precio justo (excepto que sea adquisición gratuita).
c) Legado de un bien en condominio. Legado de un bien comprendido en una masa
patrimonial. d) Legado de cosa ganancial: efectos;
Si el testador lega su parte ideal en un condominio, es completamente válido y no
genera ninguna dificultad. El problema surge si se busca legar la totalidad de este bien. El
art 2508 lo resuelve disponiendo que será válido si el bien resulta adjudicado al testador
antes de su muerte; en caso contrario, sólo se transmite la parte que tenía en su propiedad
al momento de la muerte.
e) Legado de cosa gravada.
El art 2500 regula que el heredero no está obligado a liberar la cosa legada de las
cargas que soporta y que el legatario responde por dichas obligaciones hasta el valor de la
cosa legada. Quedan comprendidos todos los casos en que la cosa tenga una disminución
en su valor por el pago de una deuda (hipoteca o prenda), sufra restricción al dominio
(servidumbre) o se encuentre desmembrado (usufructo).
3.- Legado de género.
Está regulado en el art 2502, permitiendo su validez aunque no exista cosa alguna
de ese género en el patrimonio del testador. Si la elección ha sido conferida expresamente
al heredero o legatario, estos pueden optar por la cosa de peor o mejor calidad (si hay sólo
una cosa en el patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el legado). El legado no
puede ser tan indeterminado o impreciso de forma que no se pueda cumplir con su entrega.
Legados alternativos; de cantidad (cosas fungibles);
No se ha regulado los legados alternativos ni los de cosa fungible, pero sí su
garantía de evicción. En el primer caso, el legatario puede pedir alguno de los otros bs
comprendidos en la alternativa; en el segundo, puede reclamar la entrega de otra cosa de la
misma especie y calidad.
Los legados de cosa fungible deben estar precisamente determinados por al
testador, al menos de forma indirecta, en qué cantidad, peso o medida se legan. Así
también se debe individualizar la cosa en sí.
En cambio, el llamamiento alternativo puede tener 2 variantes.
1- Se llama a dos legatarios bajo la conjunción “o”: El CCC no lo regula, así que se lo
debe declarar ineficaz en concordancia con los arts 2484 y 2495.
2- La alternativa es respecto al objeto legado: Se aplican las normas de obligaciones,
por lo que si el causante no ha establecido la forma en que debe efectuarse la
elección, ésta le corresponde al deudor (al heredero).
En caso de imposibilidad de cumplimiento del objeto alternativo, se debe seguir con las
reglas del art 781.
legados de sumas de dinero.
Tampoco se encuentra regulado en el CCC, al igual que en el CC.
Se puede determinar la suma en forma expresa o esta puede ser determinable (se
lega el importe necesario para una operación). Si no se establece nada, este legado es de
ningún valor.
Otro problema que se da, es la desvalorización de las sumas entre la fecha del
testamento y la muerte del causante. La jurisprudencia establece que deben ser ajustadas,
porque cabe inferir que no es la voluntad del testador el legar una suma que se desactualice
(sino tendrá que estar periódicamente redactando testamentos). Si bien no es un heredero
de cuota, se puede establecer la significación que tuvo en el patrimonio esa suma de dinero
al momento de redactar el testamento, para poder actualizarlo (sigue vigente la prohibición
de indexación).
Legado de cosas con determinación del lugar.
El testador puede legar cosas según el lugar en el que se encuentran. Según el art
2504, el legado se cumple entregando la cantidad de cosas allí existente, aunque sea
menor que la designada; si es mayor, se entrega la cantidad designada; si no se encuentra
nada, nada se debe (pero si las cosas se removieron temporariamente, el legado
comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la
cantidad indicada). Obviamente si el testador no establece cantidad, se debe siempre la
cantidad allí encontrada.
Legado de créditos; de liberación.
Se unificó en un solo art, el 2505, estos dos tipos de legados. En ambos legados, el
testador es el titular del crédito pudiendo decidir que tal crédito sea cobrado por su legatario,
o darlo por cancelado liberando al deudor (legatario) de su pago.
Seguimos con la regla que el objeto del legado debe ser entregado en el estado en
que se encuentre al momento de la muerte del causante, así que habrá que tener en cuenta
el estado del crédito y si se cancela total o parcialmente (en donde sigue exigible el resto de
la deuda). También se incorporarán al legado los intereses que se hubieran devengado
antes y después de la muerte. Sin embargo, el causante puede disponer que los intereses
queden condonados o legar el capital a una persona y los intereses a otra.
Entonces la liberación puede ser total o parcial; abarcar los intereses, sólo el capital
o sólo los intereses; liberar del D de garantía que tiene sobre ese crédito. El testador puede
liberar a uno/s deudor/es solidario/s y no a los demás. Se puede repetir el pago si el deudor
lo hace desconociendo la liberación. La conducta del testador posterior al otorgamiento del
mismo puede revocar el legado (ej: si le exige el pago).
Legado al acreedor. Reconocimiento de deudas. (art 2506)
El legado al acreedor no se puede imputar al pago de la deuda, excepto que
explícitamente el testador así lo disponga (será una imputación de bien al pago de la
deuda).
En el legado de reconocimiento de deuda tenemos dos casos, dependiendo si el
acreedor puede demostrar la existencia del crédito por otros medios que no sea el
testamento:
- Si puede: Se ratifica su D y no se altera la naturaleza de la obligación.
- Si no puede: Se constituye un legado (puede ser revocado antes del fallecimiento, el
legatario cobra antes que los acreedores y puede ser objeto de reducción).
El legado por error puede darse en dos situaciones:
- El testador manda a pagar lo que cree que debe y no debe: La disposición se tiene
por no escrita.
- El testador manda a pagar más de lo que debe: El exceso no se considera legado.
Legado de alimentos;
Tiene su tratamiento en el art 2509, el cual comprende la instrucción adecuada a la
condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda y asistencia en las
enfermedades hasta el alcance de la mayoría de edad o recupere la capacidad. El legado
de alimentos a una persona capaz cuanta como prestaciones periódicas.
El alcance de las disposiciones depende, en principio, de la disposición del testador
regulando las condiciones de esa prestación, duración y cuantía (sino rige el art). Se puede
establecer una suma periódica (se la puede ajustar periódicamente) o determinar las
necesidades que se deberá cubrir.
legado de pago periódico.
El testador puede establecer sumas de dinero a ser pagadas periódicamente al
legatario. Hay que atender minuciosamente a las expresiones usadas por el testador para
desentrañar la voluntad del testador, porque no es lo mismo un legado único con
cumplimiento diferido en el tiempo que una disposición que contenga tantos legados como
períodos en que deban cumplirse (sólo en este caso estaremos en el caso de legado de
pagos periódico).
A partir de la muerte del testador se deben íntegramente cada cuota, aún si el
legatario fallece durante el transcurso del primer plazo. Claramente deberá estar vivo al
inicio de cada período para poder cobrarlo. También podrá accionar en contra de los
herederos cada pago (porque son legados independientes). El D a cobro de cada cuota
prescribe a los dos años.
IV.- Adquisición del legado: Derechos del legatario: derecho al legado y sobre lo
legado.
El CC no había norma que refiera a la adquisición del legado, por eso la doctrina
distinguía entre D al legado (adquirido con la muerte del testador) y el D sobre el objeto
legado (se concretaba según la especie del legado en particular).
Actualmente en el CCC, esta situación se regula en el art 2496 que dispone que el D
al legado se adquiere a partir de la muerte del testador o, en su caso desde el cumplimiento
de la condición a la que se encuentra sujeto. En cuanto al D sobre el objeto legado, el art
2497 dispone que el legatario de bs determinados es propietario de ellos desde la muerte
del causante, mientras que respecto de los otros legados guarda silencio (por lo que
adquirirá su propiedad en el momento de su tradición).
Frutos; intereses.
Los frutos e intereses devengados después de la muerte del testador pertenecen al
legatario. Están comprendidos todas las especies de frutos y productos. El heredero que
hubiera percibido tales frutos o productos debe entregarlos al legatario y sólo podrá
liberarse alegando su buena fe, argumentando que desconocía el testamento.
Aceptación; renuncia; caracteres.
El art 2521 dispone que legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya
aceptado. Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el
instituido se pronuncie, so pena de tenerlo como renunciante. La norma no establece la
forma de interpretar la renuncia, por lo que se debe interpretar de forma amplia, pero no se
podrá renunciar con anterioridad a la muerte del causante.
Luego, el art 2522, veda la renuncia parcial y la renuncia de legados con cargo
aceptando los libres (si se le hizo más de un legado). Esto indica que el legado es indivisible
y no puede repudiarse una parte del legado y aceptarse la otra. Nada impide que se
renuncie a algunos legados y se acepte otros si todos o ninguno se encuentran sujetos a
modalidades.
Intervención en el juicio sucesorio. Acciones y medios de garantía.
El legatario puede interponer las siguientes acciones:
1- Acción personal contra el encargado de cumplir el legado para que lo entregue.
2- Acción real contra quien detenta el objeto legado (sólo los legatarios de cosa cierta y
de D crediticios). Se puede reivindicar incluso contra 3ros y citando al heredero (que
puede oponerse a la entrega del bien por afectar a la legítima).
3- Acción de reparación de daños y perjuicios por la pérdida o deterioro de la cosa
imputable al heredero.
A su vez, gozará de los siguientes medios de garantía:
1- Trabar embargos preventivos sobre los bs de la herencia.
2- D a intervenir en el juicio sucesorio para proteger su interés en la sucesión.
Prescripción.
Para los legados de cosa cierta y determinada sólo podrá interponerse la
prescripción adquisitiva, debido a que éste adquirió la propiedad de la cosa desde la
apertura de la sucesión.
Para los demás legados, el plazo de prescripción es el general de 5 años, también a
correr desde la apertura de la sucesión.
Obligaciones del legatario; responsabilidad por deudas del testador y otras
responsabilidades.
Los legatarios son sólo responsables hasta el valor de lo que recibe y prescribe la
acción de los acreedores al año del cobro de su legado. También deberán cumplir con los
cargos impuestos por el testador, porque su incumplimiento puede acarrear con la
revocación del legado si un heredero se lo solicita judicialmente, pero no afecta a los 3ros
en cuyo beneficio se establecen los cargos (los herederos quedarán obligados al mismo).
Dichos beneficiarios no podrán pedir la revocación del legado, pero sí el cumplimiento del
cargo.
Orden pago de los legados. (U8.III)
V.- Derecho de acrecer. Concepto.
El D a acrecer es el D que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difunto a
un heredero de cuota o legatario, de aprovechar la parte de su coheredero o colegatario,
cuando el D de este se frustra o caduca. No lo tienen los herederos universales porque ya
de por sí tienen vocación al todo.
Requisitos.
Como regla, los legatarios no tienen vocación al todo de la herencia, pero podrían
acrecer cuando el testado atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, donde todos
aprovechan proporcionalmente la parte del legatario cuyo D se frustra o caduca. Esto sólo
se da si el testador no dispone otro destino a esa parte del bien legado para dichos casos.
Derecho de acrecer en legados de usufructos.
Si el legado de usufructo se hizo a favor de varias personas y luego de la muerte del
testador fallece uno o más de los colegatarios, el art 2490 dispone que no se produce el
acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición testamentaria en contrario.
División de la porción vacante. Cargas. Transmisión del derecho.
La división de la porción vacante se dará en proporción a la cuota que le
corresponde a cada uno en el bien legado. También quedarán sujetos a las obligaciones y
cargas que pesaban sobre la parte acrecida (excepto que sean de carácter personal).
Si un colegatario fallece luego de la muerte del causante, transmite su D a sus
propios herederos.
Extinción.
UNIDAD 16
8.5 Ineficacia de las disposiciones testamentarias
8.5.1 Falsedad. Inexistencia. Nulidad
8.5.2. Revocación. Caducidad
8.6 Albacea testamentario
SUCESIÓN TESTAMENTARIA (cont.): INEFICACIA - REVOCACIÓN – CADUCIDAD -
ALBACEA
I.- Ineficacia de las disposiciones testamentarias: concepto y clasificación de las
causas que privan de eficacia a las disposiciones testamentarias. Método del Código
Civil.
Las causas que provocan la ineficacia de las disposiciones testamentarias,
privándolas total o parcialmente de sus efectos son la nulidad, la revocación y la caducidad.
Con respecto a la nulidad, se aplican las disposiciones grales de nulidad de los AJ
(Libro I, Título IV, Capítulo 9), sin perjuicio de su norma específica (art 2467)
En relación a la revocación y caducidad, el CCC ha establecido un capítulo especial
en el título XI de las sucesiones testamentarias.
II. Inexistencia. Concepto. Casos, distinción con la nulidad.
Es cuando al testamento le falta cualquiera de los supuestos o condiciones
esenciales para que éste exista. Estos casos son:
- Testamentos falsificados (por inexistencia del sujeto).
- Testamento otorgado por un apoderado.
- Ausencia de la forma testamentaria (ej: se firma un testamento mecanografiado
pretendiendo que sea ológrafo).
- Testamento otorgado ante quien no es escribano público.
- Testamento otorgado verbalmente
La diferencia con la nulidad, es que ésta neutraliza los efectos de un acto realmente
celebrado, pero viciado en cualquiera de los presupuestos o condiciones esenciales.
III.- Falsedad: Imitación y adulteración del testamento ológrafo.
En los testamentos ológrafos hay falsedad cuando:
1- Haya falsedad intelectual: No es lo mismo que falsedad ideológica (que el testador
coloque fechas no verdaderas o manifestaciones que no coinciden con la realidad).
2- Se imite la firma y/o la escritura del testador.
3- Se le atribuya la escritura (sin imitarla) y se cuenta con la complicidad de testigos.
4- Se adultere un testamento ológrafo agregando o corrigiendo disposiciones y
atribuyendo esos textos al testador (falsedad material, es un delito).
Falsedad material del testamento por acto público. Falsedad intelectual.
El testamento por acto público se hace mediante una escritura pública ante un
escribano. Al ser un instrumento público, goza de presunción de autenticidad, pero hay
falsedad material cuando el acto no ha pasado ante el escribano que aparece autorizándolo
o se adultera el acto borrando o corrigiendo su contenido. Hay falsedad intelectual cuando
el escribano da fe de que las formalidades no se cumplieron, la fecha no es real o las
manifestaciones no se hicieron (es diferente a la simulación del testador, porque habrá
nulidad y no falsedad).
IV.- Nulidad: Aplicación de reglas generales sobre nulidad de actos jurídicos.
Se aplican las disposiciones generales de nulidad de los AJ. La nulidad puede ser
total, si afecta todo el testamento; o parcial, si afecta sólo una parte. También puede
reputarse como absoluta o relativa.
Diversos supuestos.
El art 2467 establece causales de nulidad de un testamento o, en su caso, de la
disposición testamentaria:
1- Por violar una disposición legal: Ejs: testamento conjunto.
2- Por defectos de forma.
3- Por haber sido otorgada por persona privada de la razón al momento de testar.
4- Por haber sido otorgada por persona judicialmente declarada incapaz (puede
hacerlo en intervalos lúcidos).
5- Por ser el testador persona con limitaciones en su aptitud para comunicarse en
forma oral y no saber leer ni escribir.
6- Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.
7- Por favorecer a persona incierta.
8- Por haber sido otorgado por un menor de edad (no expresamente en el art).
A lo largo del CCC, se establecen supuestos de nulidad testamentaria:
1- Art 2281 inc h: Se establece la indignidad en los casos que se induzca o coarte la
voluntad del causante, porque la voluntad del éste es esencial.
2- Art 2477 último párr: Las cláusulas agregadas por mano extraña en un testamento
ológrafo.
3- Art 2480: En testamentos por acto público, donde el testador sabe firmar y
manifiesta lo contrario o si el escribano no explicita los motivos por los que el
testador no firma.
4- Art 2481 3er párr: En testamentos por acto público, si interviene un testigo es
incapaz o inhábil y no quedan otros en número suficiente.
5- Art 2483: Si se realiza disposiciones a personas con inhabilidades para suceder por
testamento, incluso vía interpósita persona.
6- Art 2468: Las condiciones o cargos prohibidos son nulos, pero no afectan la validez
de las disposiciones sujetas a ellos.
Acción de nulidad.
Esta acción se tramita ante el mismo juez que interviene en el proceso sucesorio.
Legitimación activa: Cualquier interesado (interés que surja del beneficio que reciba
del testamento). También corresponde a los acreedores personales de los legitimados por
vía subrogatoria y al albacea. Incluso puede ser declarada de oficio por el juez o a petición
del MP (si es manifiesta y se trata de una causa de nulidad absoluta).
Legitimación pasiva: Se interpone contra los beneficiarios del testamento
(instituciones de herederos universales y de cuota; legatarios particulares; y beneficiarios de
un cargo), incluso contra el albacea.
Se puede ofrecer cualquier medio de prueba admisible, pero deberá guardar relación
con la causa de nulidad invocada. Si se plantea la nulidad de un testamento por acto
público, debe intervenir el escribano público interviniente. También se puede peticionar
medidas cautelares si concurren los requisitos para el caso.
Si ya se ha ejecutado el testamento declarado nulo o su cláusula, deberá restituirse
los bs afectados a quien lo establezca la sentencia.
Prescripción.
Si lo que se plantea es de nulidad absoluta del testamento o cláusula, es
imprescriptible. Si es de nulidad relativa, los vicios del consentimiento prescriben a los 2
años y en los demás casos en 5 años (plazo genérico).
V.- Revocación: 1.- Ley aplicable.
Habrá revocación del testamento cuando el testador cambia esa voluntad y la
exterioriza por un medio idóneo previsto en la ley para producir ese efecto. El art 2511 le
otorga al testamento un carácter esencialmente revocable por lo que, mientras no se
produzca la muerte del testador, podrá variar su voluntad todas las veces que considere
pertinente, derecho que es irrenunciable e irrestringible. Si bien la norma no lo dice, esta
revocación puede ser total o parcial.
Ya sabemos que la capacidad para otorgar testamento y, en consiguiente, para
revocarlo, se rige por la ley del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto.
2.- Revocación expresa
El art 2512 dispone que la revocación será expresa cuando se realice un acto
revestido de las formalidades necesarias propias del testamento para revocar un testamento
anterior. No se requiere que se realice una nueva disposición de bs.
Revocación tácita:
La revocación será tácita o presunta cunado la ley le confiere ese efecto a
determinados actos o hechos al testador.
a) testamento posterior;
El art 2513 establece la regla en la que el testamento posterior revoca al anterior
excepto:
1- Que contenga su confirmación expresa. No se aclara el caso en que medie dicha
confirmación, pero haya cláusulas incompatibles (se mantiene la validez de la última
disposición)
2- Sin confirmación expresa, en donde de las disposiciones del 2da resulte la voluntad
del testador de mantener las del 1ro en todo en parte.
b) matrimonio posterior del testador;
El art 2514 dispone que el matrimonio provoca la revocación del testamento
anterior , la fundamentación se da en la variación de los afectos del testador y la aparición
de un nuevo legitimario (¿Y un hijo?). Excepciones:
1- Se contrae matrimonio con la misma persona beneficiada en el testamento.
2- Cuando en las disposiciones del testamento pueda desentrañarse la intención que
se mantenga su validez a pesar de celebrarse el matrimonio.
Si el matrimonio posterior se anula, el testamento recobra su vigencia; si se
divorcian, no se altera la consecuencia. Obviamente si el causante hace un testamento a
favor de su cónyuge y luego se divorcia, éste pierde la vocación legitimaria pero no la
testamentaria.
c) cancelación o destrucción del testamento ológrafo. Diversos supuestos;
El art 2515 establece la revocación del testamento ológrafo si este es cancelado o
destruido por el testador o por orden suya. Casos:
Si hay más de un ejemplar: Queda revocado si se cancela o destruyen todos los
originales (o si queda alguno por error, dolo o violencia). En cuanto a la forma, se tiene por
cancelado o destruido por cualquier acto tal (ejs: prender fuego, romper el papel, trazar
rayas en su texto completo o firma o cualquier acto equivalente). Si dicha cancelación se
circunscribe a una parte limitada del testamento, esta es parcial (pero si cumple con los
requisitos, queda revocado).
Se presume iuris tantum que, si el testamento se encuentra total o parcialmente
destruido o cancelado en la casa del testador, es obra suya. La carga de la prueba recae en
quien quiera demostrar lo contrario (art 2315).
No habrá revocación si la cancelación o destrucción fue accidental o a causa de un
extraño. El problema se encuentra en la forma de establecer el contenido de las
disposiciones testamentarias en estos casos.
d) revocación tácita de legados; casos. Carácter de las presunciones legales sobre
revocación tácita.
El testador puede revocar expresamente un legado manifestando su voluntad en un
nuevo testamento, pero esto puede surgir implícitamente de actos que, según la ley,
producen la revocación de legados (art 2516):
1- Transmisión de la cosa legada, a pesar de los defectos de forma que tenga la
transmisión y la cosa vuelva al dominio del testador. No habrá revocación si los
defectos fueron de fondo.
2- Promesa bilateral de compraventa, a pesar de ser un acto simulado.
3- Subasta judicial y expropiación, excepto que la cosa vuelva a la propiedad del
testador.
4- Transformación de la cosa legada cuando ha sido llevada a cabo por el testador
Consideraciones particulares:
a- No produce la revocación si sólo se constituye un gravamen sobre la cosa.
b- Si es un legado de género, cantidad de cosas o sumas de dinero, no hay revocación
(los objetos legados podrán obtenerse mediante la enajenación de otros bs).
c- La doctrina establece que puede haber revocación parcial, si la transmisión de la
cosa así lo fue, subsistiendo el legado sobre la parte de la cosa que permanece en
dominio del testador.
3.- Efectos de la revocación. Contenido irrevocable del testamento.
El efecto principal es la privación de los efectos al testamento o a la parte en su
caso.
Si se hizo un reconocimiento de hijo extramatrimonial, este tendrá validez a pesar de
la revocación del testamento, fundamentado en que el reconocimiento puede ser llevado a
cabo en cualquier documento público o privado. Tiempo en el que empieza a producir
efectos:
1- Si es un testamento ológrafo: No se sabrá del reconocimiento hasta la
protocolización (¿qué pasa si se destruye o cancela y no se puede verificar el
contenido del mismo?).
2- Si es un testamento por acto público: El reconocimiento es público desde su
otorgamiento, y el escribano (como funcionario público) tiene el deber de comunicar
al RC. Hay una postura mayoritaria que dice que este reconocimiento surte efectos
inmediatamente por ser un acto público. Otra postura minoritaria (ferrer), entiende
que si el testador realiza el reconocimiento en el testamento, busca que tenga efecto
recién después de la muerte.
V.- Caducidad:
La caducidad de los testamentos y legados tienen lugar cuando ocurren
circunstancias ajenas a la voluntad del testador, a las que la ley les atribuye el efecto de
extinguir esa disposición. Casos:
a) muerte del beneficiario; excepciones;
El art 2518 dispone que la institución de heredero o legatario caduca por su muerte
antes de la muerte del testador/condición.
b) perecimiento y transformación de la cosa legada. Responsabilidad de los
herederos.
El art 2519 establece que el legado de cosa cierta y determinada caduca antes de la
apertura de la sucesión/condición cuando perece totalmente por cualquier causa o hay
transformación de la cosa por causa ajena al testador. Para que caduque luego de la
apertura de la sucesión/condición, debe perecer por causa fortuita. Si el perecimiento es
parcial, subsiste por la parte que se conserva.
En cambio, el art 2517 dispone que si la cosa legada se pierde o deteriora por
hecho o culpa de uno de los herederos, sólo responde del legado dicho heredero.
VI.- Otras causas de ineficacia: 1.- Destrucción total o parcial del testamento por caso
fortuito o fuerza mayor.
La última parte del 2515 no permite que se admita prueba alguna tendiente a
demostrar las disposiciones de un testamento destruido antes de la muerte del testador,
aunque la destrucción se haya debido a caso fortuito. Esto se debe a que el testador
conocía la causa y no hizo nada a respecto, lo que se considera una aceptación de la
revocación (si no conocía el hecho, se admite prueba).
Pérdida del testamento ológrafo con posterioridad a la muerte del testador.
Jurisprudencia.
2.- Ineficacia de legados por ingratitud del legatario o por incumplimiento del cargo.
El legado puede ser revocado por las siguientes causas imputables al legatario:
a- Por ingratitud del legatario que, luego de haber entrado en goce de los bs legados,
injuria grave a la memoria del causante (causales art 1572 y 2281 inc a, b e i).
b- Por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador, si es causa final de la
disposición. Causa final es cuando el cargo haya sido el móvil determinante para
que se efectuara esa liberalidad o está así dispuesto por el testador. Si el cargo se
cumplió parcialmente, quedará sujeto a apreciación judicial. El legatario se puede
defender alegado que no era causa final, que no ha mediado mora o que el cargo es
imposible por caso fortuito o fuerza mayor.
Legitimación activa: Herederos (universales y de cuota) y el albacea.
VII.- Albaceas: 1.- Concepto. Antecedentes históricos. Naturaleza jurídica.
Es la persona designada por el testador que tiene como función hacer cumplir las
disposiciones testamentarias. Existen diferentes teorías sobre su naturaleza jurídica:
1- Teoría del mandato post-mortem: Es un contrato por el cual el testador otorga un
poder al albacea para que haga cumplir sus disposiciones testamentarias. Borda:
mandato post mortem sin representación.
2- Teoría de la representación: Se lo considera como un representante. Hay diferencias
entre qué o a quién representa el albacea (testador, legatarios, herederos, etc).
3- Teoría del acto unilateral de autorización mortis causa: Es un acto por el cual el
autorizante otorga al autorizado la facultad de disponer el modo de ejecutar las
disposiciones fijadas por aquél en el testamento.
4- Teoría de la curatela: El albacea es un curador de los bs del causante. Tiene que
administrar y gestionar la masa de bs, pero no representa a una persona. No es
considerado una PJ.
5- Teoría del oficio: El curador ejerce una curatela de carácter privado. Debe ejercer la
labor honrado la voluntad del testador, siempre que acepte el cargo. Obra en
nombre propio, pero representando un interés ajeno.
6- Según la cátedra: El albacea tiene características propias por lo que deben ser
tratado como una institución independiente, aunque se pueda recurrir a leyes
análogas.
Caracteres.
1- Voluntario: Se puede designar o no albacea y se puede aceptar o no el cargo.
2- Testamentario (vía testamento).
3- Oneroso: El albacea tiene D a recibir una retribución.
4- Personalísimo e indelegable: El albacea no puede delegar el cargo a un 3ro, pero sí
designar mandatarios que actúen a su nombre y responsabilidad (el cargo no se
transmite por causa de muerte a sus herederos).
5- Temporalidad: La duración está fijada por el cumplimiento de la misión que es la de
ejecutar las disposiciones testamentarias.
Quienes pueden serlo. Formas de designación.
El art 2524 establece la forma de designación y la capacidad. Deben ser nombrados
ajustándose a las formas testamentarias, sin formas sacramentales específicas. Si la
designación es incierta, tal disposición es ineficaz. Pueden ser albaceas las PH plenamente
capaces, PJ y organismos de la adm pública centralizada o descentralizada (nombrado un
funcionario público, se estima ligada a su función). No podrá ser albacea el declarado
indigno (excepto que el testamento sea posterior al hecho de indignidad).
Pluralidad de albaceas. Aceptación.
El art 2523 2do párr dispone que si el testador designa varios albaceas, el cargo es
ejercido por c/u en el orden en que están nombrados, excepto que él disponga que se hará
conjuntamente (decisiones por mayoría o, en su defecto, por el juez).
Delegación, patrocinio letrado.
Como se dijo, no se puede delegar el cargo por ser intuito persona. Al poder hacer
su trabajo a través de mandatarios, si actúa con patrocinio letrado, los honorarios de éste se
pagarán con la sucesión sólo si resultan necesarios o razonablemente convenientes para el
cumplimiento del albaceazgo (si el albacea es abogado, puede recibir ambas retribuciones).
2.- a) Atribuciones;
El art 2523 le permite al testador establecer las funciones del albacea y, en defecto
de ello, las que las circunstancias hagan necesarias para cumplir con su voluntad. El
testador no puede imponer al albacea obrar ilegalmente, vulnerar D de herederos o liberar
al albacea de inventariar los bs y rendir cuentas de su gestión.
deberes y facultades del albacea; responsabilidades.
Si hay concurrencia con herederos, las facultades del albacea son limitadas, porque
sólo controla el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. El albacea debe (art
2526):
1- Poner en seguridad el caudal hereditario y practicar el inventario de los bs con
citación de los interesados: Requerir al juez medidas idóneas para asegurar la
integridad de los bs (porque es responsable).
2- Pagar los legados con conocimiento de los herederos: Luego de pagadas las
deudas, puede pagar legados si el crédito está reconocido o hay sentencia
condenatoria. Podrá hacerlo si los herederos o el administrador ya no lo hicieron y
no podrá hacerlo hasta la resolución de controversia por oposición de un heredero.
3- Reservar los bs de la herencia suficientes para promover a las disposiciones del
testador dándoles oportunamente el destino adecuado.
4- Demandar a los herederos y legatarios por el cumplimiento de los cargos impuestos
por el testador.
5- Rendir cuentas de su gestión a los herederos.
6- Intervenir como parte en el juicio que se cuestione la validez del testamento o el
alcance de las disposiciones aún cuando haya herederos instituidos.
El albacea responde por los daños que el incumplimiento de sus deberes cause a
herederos y legatarios (art 2527).
b) Facultades de herederos y legatarios.
Los herederos y legatarios conservan sus facultades cuyo desempeño no es
atribuido por la ley o por el testador al albacea. Ellos pueden solicitar la destitución del
albacea por:
1- Incapacidad sobreviniente.
2- Negligencia.
3- Insolvencia.
4- Mala conducta en el desempeño de su función.
Así mismo, pueden hacer cesar su actuación si pagan las deudas y cumplen con los
legados (y demás disposiciones testamentarias) o depositando los fondos a tal fin, porque
su función quedaría obsoleta e innecesaria. Los interesados también podrán solicitar
garantías necesarias en caso de justo temor por los bs que se encuentran en poder del
albacea. Se tramitará vía incidente por pueda separada y ante el mismo juez de la sucesión.
c) Inexistencia de herederos.
En esto caso las facultades del albacea se amplían, ya que goza de la tenencia de
todos los bs. El art 2529 lo designa como “representante de la sucesión” y debe:
1- Hacer inventario judicial de los bs recibidos.
2- Intervenir en todos los juicios en que la sucesión sea parte.
3- Pagar deudas y cumplir legados según las facultades del curador de herencia
vacante.
4- Transmitir los bs, siempre que intervenga el juez y sea indispensable para cumplir
con la voluntad del causante.
5- Intervenir como parte en juicio cuando se cuestiona la validez del testamento o
alcance de sus disposiciones (esto debe hacerlo igualmente incluso cuando haya
herederos instituidos).
La expresión usada por al art 2529 de “representante de la sucesión” sirve para
graficar las facultades que el albacea tiene, pero no es correcta desde el punto de vista
jurídico debido a que la sucesión no es sujeto de D y tampoco es de los casos en los que la
sucesión actúa como tal (U7.1)
d) Remuneración: fijación en el testamento, o judicial. Legados a su favor. Gastos.
El art 2530 dispone que el albacea debe percibir la remuneración fijada en el
testamento, que no podrá ser impugnada por los herederos (excepto que vulnere la
legítima) o el albacea (puede no aceptar el cargo). En su defecto, el juez le asigna una
remuneración, que dependerá de la importancia de los bs legados y la naturaleza y eficacia
de los trabajos realizados.
Si el testador estableció un legado a favor del albacea se presume que es para
remunerarlo y será un cargo del legado, pero se puede desentrañar su voluntad de que no
lo sea (y le corresponde ambas cosas).
Los gastos en los que haya incurrido para el cumplimiento de su cometido son una
carga de la sucesión y le deben ser reembolsados. Si además tiene título profesional y en
ejercicio de dicha actividad realiza actos beneficiosos para el desempeño del cargo, deberá
ser retribuido de forma independiente al albaceazgo.
3.- Destitución a pedido de herederos. Cesación; causas.
El albaceazgo concluye por las causas establecidas en el art 2531:
1- Ejecución completa del testamento.
2- Vencimiento del plazo fijado por el testador (plazo prudencial, el albacea puede
reclamar la ampliación justificada).
3- Muerte o incapacidad sobreviniente: No es necesario requerir la destitución, con su
sola constatación cesa el cargo.
4- Renuncia: Lo puede hacer en cualquier momento porque es voluntario.
5- Destitución: Estas son las causales establecidas en “facultades de herederos y
legatarios” del art 2528:
- Repite la incapacidad.
- La negligencia ocurre por la demora injustificada en el cumplimiento de sus
funciones y deberá ser acreditada judicialmente.
- La insolvencia se acredita con la copia certificada de la presentación de concurso o
declaración de quiebra.
- La mala conducta refiere al accionar doloso o culposo del albacea que demora,
obstaculiza o realiza de manera ineficiente las disposiciones testamentarias.
Por cualquier causa, si subsiste la necesidad de llenar el cargo y no haya sustituto,
el juez debe nombrar a nuevo albacea previa audiencia con los herederos y legatarios.
6- El art no lo aclara, pero si se da la revocación o nulidad del testamento, incluye a la
institución del albacea.