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Marcas y Patentes: Derechos Empresariales

El documento aborda la propiedad industrial y la competencia en el mercado, centrándose en la identificación del empresario a través de signos distintivos como marcas y nombres comerciales, así como en la protección de invenciones mediante patentes. Se explican los tipos de marcas, los derechos asociados a ellas, su duración, y el proceso de registro, así como las características de las patentes y su obtención. Además, se detalla la transmisión de derechos sobre marcas y patentes, y las acciones legales disponibles para su defensa.

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Marcas y Patentes: Derechos Empresariales

El documento aborda la propiedad industrial y la competencia en el mercado, centrándose en la identificación del empresario a través de signos distintivos como marcas y nombres comerciales, así como en la protección de invenciones mediante patentes. Se explican los tipos de marcas, los derechos asociados a ellas, su duración, y el proceso de registro, así como las características de las patentes y su obtención. Además, se detalla la transmisión de derechos sobre marcas y patentes, y las acciones legales disponibles para su defensa.

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TEMA 5: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA EN EL MERCADO.

1. LA IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO EN EL MERCADO: LOS SIGNOS


DISTINTIVOS.
1.1. MARCAS:

Las marcas son los signos distintivos de las mercaderías y de los servicios. Individualizan los
productos y los servicios indicando a los consumidores su procedencia empresarial,
informándoles sobre sus características y calidad, desempeñando una valiosa función
publicitaria.

A) CONCEPTO Y CLASES DE MARCAS:

El Art. 4.1. LM establece que la marca sirve para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa con respecto de los de otras. Los elementos que podrán integrar el
signo que se adopte como marca podrán ser denominativos (palabras), gráficos (imágenes),
integrado por letras o cifras, tridimensional, sonoros y mixtos. En todo caso, el presupuesto
esencial es que el signo tenga una función individualizadora. Podemos clasificar las principales
clases de marcas:

 Marca de producto.
 Marca derivada.
 Marca colectiva.
 Marca de garantía.
 Marca notoria.
 Marca de agente o representante.
 Marca comunitaria.

B) SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS:

El Art. 1 LM indica las características que han de tener los signos que pueden ser registrados
como marcas. Si faltan, no tendrán acceso al registro. Además, para que la inscripción sea
válida es preciso que el signo elegido no esté en alguna de las prohibiciones establecidas en la
LM. Podemos distinguir entre:

 Prohibiciones absolutas: en ningún caso pueden tener carácter distintivo o razones de


orden público.
 Prohibiciones relativas: tratan de evitar signos que puedan confundirse con otros ya
registrados o que puedan implicar un aprovechamiento indebido de nombres o
reputación ajenos.

C) DERECHO SOBRE LA MARCA:


a) Nacimiento del derecho sobre la marca.

El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad a


la L.M. El derecho surge de la inscripción en el Registro de Marcas, por lo que la inscripción
tiene efectos constitutivos. El procedimiento de solicitud e inscripción de la marca se recoge en
los Arts. 11 a 30 L.M.

Pero aun cuando el registro se convierta en el hecho determinante del reconocimiento del
derecho de marca, la Ley reconoce una cierta eficacia a la marca notoria no inscrita, cuya
protección es singularmente amplia.

b) Contenido del derecho sobre la marca.

La marca ofrece un conjunto de facultades al titular de la misma:

 Derecho exclusivo de utilizar la marca en el tráfico económico.


 Prohibir a un tercero no autorizado a usar la marca u otro signo que se pueda
confundir.
 Oponerse a inscribir en el Registro de Marca un signo confundible con el que ya se ha
registrado.

1
 Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas inscritas en el Registro con
posterioridad, cuando exista riesgo de confusión.

Sin embargo, este derecho del titular de la marca, está sujeto a algunos límites como por
ejemplo que el derecho conferido por el registro de la marca no permite a su titular prohibir a
los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca
por el titular o con su consentimiento expreso. Tampoco el titular de la marca puede prohibir el
uso de buena fe por un tercero.

D) DURACIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA:

10 años contados desde la fecha de depósito de la solicitud y puede renovarse indefinidamente


por periodos ulteriores de 10 años. Para conservar el derecho, el titular tiene que cumplir con 2
obligaciones:

 Renovar la marca cada 10 años.


 Usar la marca en el mercado de manera efectiva y real.

E) DEFENSA DEL DERECHO SOBRE LA MARCA:

El titular de una marca registrada podrá ejercer las acciones civiles y penales previstas en la
Ley y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda:

 En materia penal, acciones referentes a la infracción de los derechos de propiedad


industrial.
 En materia civil, puede pedir:
o La cesación de los actos que violen su derecho.
o La indemnización de los daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante).
o La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.
o La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, de los
productos ilícitamente identificados con la marca.
o La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco
años.

F) CESIÓN Y LICENCIA DE MARCA:

La marca y su solicitud son bienes del activo empresarial, económicamente valiosos y, por
consiguiente, de carácter patrimonial. El derecho sobre la marca puede ser objeto de derechos
reales y es transmisible.

Por el contrato de licencia el titular de la marca (licenciante) autoriza a un tercero (licenciatario)


a usar la marca a cambio del precio pactado. Mientras que la transmisión de la marca supone
la plena transmisión de la titularidad del derecho sobre la marca, la licencia es una simple
autorización de uso del titular de la marca a un tercero.

La licencia puede ser de varias clases (art. 48):

 Para la totalidad o una parte de los productos/servicios.


 Para la totalidad o una parte del territorio español.
 Exclusiva: sólo el licenciatario podrá usar la marca.
 No exclusiva.

Los actos de cesión o de licencia de marca sólo serán oponibles a los terceros de buena fe
desde su inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas.

G) EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

La vida legal de la marca y los demás signos distintivos de la empresa puede ser indefinida (a
diferencia de las patentes). Si la marca y los demás signos se renuevan cada diez años no

2
extinguirán por el transcurso del tiempo. La marca (y los restantes signos) pueden extinguirse
por causas de nulidad (art. 51 y ss.) o de caducidad (art. 55 y ss.).

1.2. NOMBRE COMERCIAL.

A) Noción y función:

Art. 87 L.M: nombre comercial es el signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico
mercantil y para distinguirla frente a otras empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares. Opera la regla de especialidad: pueden coincidir nombres comerciales dedicados a
actividades distintas. Su denominación, como signo identificador, debe estar basada en los
principios de novedad y veracidad.

B) Libertad de nombre: El art. 87 apartado 2 de la LM dice que “en particular, podrán


constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas
jurídicas.
b) Las denominaciones de fantasía.
c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d) Los anagramas y logotipos.
e) Las imágenes, figuras y dibujos.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores”.

C) Registro del nombre:

El art.2.1 establece que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se


adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley.

La simple inscripción de un signo como nombre comercial no da derecho a utilizar dicho signo
par individualizar productos o servicios, cuya identificación requerirá el registro de la
correspondiente marca.

D) Régimen: Serán aplicables al nombre comercial las normas relativas a las marcas “en
la medida en que resulten compatibles con la naturaleza del nombre comercial” art.
87.3
E) Transmisión:El derecho sobre el nombre comercial puede ser objeto de cesión.

2. LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES DEL EMPRESARIO.


2.1. PATENTES.

Se entiende por patente tanto el derecho que garantiza al inventor el disfrute exclusivo de los
resultados industriales de su propia invención como el título de propiedad industrial que a tal
efecto se concede (Art. 1 de la Ley de Patentes).

Por último, diremos que la patente ha de referirse necesariamente a un invento, teniendo en


cuenta que, en base al art. 4.1: “únicamente son patentables las invenciones nuevas que
impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Requisitos esenciales.

La patente exige un conjunto de requisitos:

1. Su aplicación industrial.
2. Su novedad.
3. Que implique además una actividad inventiva: la invención no solo tiene que ser
nueva, sino que además, no debe deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos
técnicos ya existentes.

3
Invenciones no patentables.

No podrán ser objeto de patente las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria
a:

 El orden público o a las buenas costumbres.


 Las variedades vegetales.
 Las razas animales.
 Los procedimientos biológicos de obtención de vegetales o de animales.
 Los métodos de tratamiento o diagnostico del cuerpo humano o animal.
Además, no cabe patentar los procedimientos de clonación de seres humanos o la utilización
de embriones humanos con fines industriales o comerciales. La Ley no considera invenciones
(por tanto, no se pueden patentar):

 Descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos.


 Obras literarias, artísticas o científicas.
 Planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades intelectuales o económico-
comerciales.
 Programas de ordenador
 Formas de presentar informaciones.
Estas actividades podrán protegerse mediante el derecho de autor u otros cauces legales.

El derecho a la patente:

El derecho a la patente pertenece al inventor o sus causahabientes. Al inventor le corresponde


la facultad (de carácter patrimonial) de pedir la patente, la cual podrá transferir a un tercero.
Cuando se consigue la patente, nace el derecho absoluto a la explotación de la misma, la cual
impide a los terceros que puedan perturbar a su titular esa explotación.

Antes de la inscripción de la invención en la Oficina de Patentes y Marcas, el derecho de


monopolio no existe y la protección del invento antes de ser patentado deriva únicamente de
las normas que protegen el secreto industrial y del que la Ley confiere al solicitante.

Sin embargo, cabe decir que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal, aun cuando
él no llegue a ser titular de la patente. Esto alude al derecho a la paternidad del invento, el
cual es de carácter personalísimo e intransferible.

El derecho a la patente en el caso de invenciones laborales.

La ley distingue tres clases de invenciones laborales. (Art 15 y ss.):

1. De servicio: alcanzados por el trabajador durante la vigencia de su contrato de trabajo y que


sean fruto de una actividad de investigación que explícita o implícitamente constituye el objeto
de contrato. Las invenciones pertenecerían al empresario.
2. Mixtas: realizadas por el trabajador no contratado para investigar, pero que obtiene ciertas
invenciones en su actividad profesional en la empresa. El empresario puede optar por asumir
la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma.
3. Libres: en ellas no concurre ninguna de las circunstancias antes descritas. Su titularidad se
atribuye al trabajador.

En las invenciones de servicio y mixtas: el trabajador debe comunicar por escrito al empresario
los resultados obtenidos y declara la nulidad de toda renuncia anticipada del trabajador a los
derechos que en este campo le otorga la Ley.

Procedimiento para la obtención de la patente.

Para la obtención de la patente es preciso presentar una solicitud:

- Ha de contener la descripción del invento para el que se solicita la patente.


- No podrá comprender más de una invención o de un grupo de invenciones.
- Debe ser descrita en la solicitud de manera clara y precisa .

4
Encontramos dos procedimientos para la concesión de patentes:

1. Procedimiento general: La Oficina de Patentes examinara que la solitud reúne los


requisitos formales. La Oficina elaborar un informe sobre el estado de la técnica. Este
informe se hace público, los terceros pueden efectuar observaciones. La Oficina no examina
ni la novedad ni la actividad inventiva del objeto. Se concede la patente transcurrido un
determinado periodo de tiempo

2. Procedimiento especial: los terceros podrán oponerse a que la oficina conceda la


patente alegando que falta cualquiera de los requisitos para la concesión. La Oficina efectúa
un examen previo en el que concede o deniega la patente. Se hace constar que esta
patente se ha obtenido mediante un examen previo.

Contenido del derecho de patente.

a) El titular obtiene un derecho de monopolio, es una limitación a la libre competencia. Este


derecho es de carácter patrimonial, puede transmitirse por todos los medios que el Derecho
reconoce. El derecho de patente tiene una duración limitada en el tiempo (20 años
improrrogables) y en el espacio (territorio español). El titular tiene la facultad de impedir a los
terceros que exploten, comercialicen o importen el objeto de la patente. El titular de una
patente no tiene derecho a impedir la explotación a quien con anterioridad y de buena fe
estuviera explotando en España el objeto de la invención patentada. El simple solicitante de la
patente puede exigir una indemnización a cualquier tercero que utilice la invención cuya
protección se solicita durante el periodo que va desde la presentación de la solicitud hasta el
acto de la concesión de la patente.

b) Concedida la patente, su titular asume la obligación de explotarla. La explotación deberá


realizase por el titular de la patente o la persona autorizada por él, en un plazo de tres años a
contar de la publicación de la concesión. Si no se explota la patente o se hace
insuficientemente, su titular será sancionado mediante la concesión de licencias obligatorias
a terceros interesados.
Una vez que transcurran los 20 años, o con anterioridad si se incumplen las obligaciones
legales, la patente cae en dominio público, pudiendo ser explotada libremente por todos

c) Causas de nulidad: ausencia de alguno de los requisitos de patentabilidad, insuficiencia de la


descripción, inadecuación entre objeto de la patente y contenido de la solitud y la ausencia de
legitimidad para obtener la patente. Se establecen cuatro causas de caducidad: trascurso del
tiempo, no explotación, renuncia del titular e impago de las tasas.

Transmisión de los derechos sobre la patente:


Los derechos derivados de la patente pueden ser transmitidos por todos los medios
reconocidos en Derecho. La patente puede pertenecer a varias personas, de forma que surge
una comunidad sobre la misma. También puede constituirse usufructo e hipoteca inmobiliaria.

La Ley dedica especial atención a las licencias, mediante las cuales en lugar de la transmisión
plena del derecho sobre la patente, se autoriza a un tercero la explotación del objeto de la
patente.

Las licencias de explotación:

Se prevé la posibilidad de licencia de explotación de la invención patentada. La licencia de


explotación da origen a una situación jurídica en virtud de la cual el licenciatario (cesionario de
la patente) puede explotarla con sujeción a unas condiciones determinadas, mientras que la
titularidad de la patente sigue siendo propiedad del licenciante (quien otorga la licencia).
Distinguimos tres tipos de licencias:

1. Licencias contractuales: son una manifestación del carácter patrimonial del


derecho a la patente y la posibilidad de transmitirlo. Serán otorgadas por el titular de la patente
en el régimen y con los límites que las partes acuerden. Los licenciatarios (titulares de las
licencias) no podrán cederlas a terceros ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiera

5
convenido otra cosa. El contrato debe constar por escrito y sólo surte efectos desde que está
inscrito en la Oficina de Patentes y Marcas.
2. Licencias de pleno derecho: El titular de la patente declara por escrito y por
medio de la Oficina de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la
invención a cualquier interesado como licenciatario no exclusivo, el cual deberá abonar una
compensación. Las licencias de pleno derecho impiden que se puedan conceder licencias
obligatorias sobre la misma patente.
3. Licencias obligatorias: Son licencias otorgadas en contra de la voluntad del
titular de la patente. Estas licencias no podrán ser exclusivas, esto es, el titular de la patente
podrá continuar explotándola por sí mismo y conceder licencias contractuales a pesar de la
licencia obligatoria existente, salvo que se trate de licencias obligatoria por interés público.
La ley distingue 4 tipos de licencias obligatorias:

1) Licencia por falta de explotación de la invención patentada.


2) Licencia por necesidades de la exportación, al no cubrir la explotación realizada por el
titular de la patente el mercado de exportación y siempre y cuando esa insuficiencia
perjudique el desarrollo económico o tecnológico del país.
3) Licencia por dependencia entre dos patentes. Se produce cuando existe una patente
anterior sin cuya existencia no sería posible la explotación de la patente posterior. En
este caso, el titular de la patentes obtendrá una licencia obligatoria sobre la otra patente
con el fin de poder explotar su invención patentada.
4) Licencia por razón de interés público: salud pública, defensa nacional, desarrollo
tecnológico...
2.2. MODELOS DE UTILIDAD.

Junto a las patentes, se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico los modelos de utilidad,
regulados asimismo en la Ley de Patentes. Se trata de una modalidad a través de la cual se
protegen invenciones que, siendo nuevas, consisten en dar a un objeto una configuración,
estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica apreciable para su uso o
fabricación (art. 143.1)

Mientras el modelo de utilidad es una auténtica invención, el modelo industrial tiene como
característica su forma nueva, que no cumple ninguna función técnica y no implica ninguna
invención.

El único elemento común entre esas dos modalidades es, además de su denominación, el
hecho de que ambas se refieran a la forma de un determinado objeto, pero tanto su naturaleza
como sus funciones son distintas.

2.3. MODELOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES.

Regulados en la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial. Por diseño se
entiende la apariencia de la totalidad o parte de un producto que se deriva de sus
características formales. Puede referirse el diseño a todo tipo de productos, industriales o
artesanales (art. 1). Todo diseño que cumpla esos requisitos podrá inscribirse en el Registro de
Diseños, cuya llevanza corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La inscripción del diseño, se hace depender de las circunstancias de:

- Su novedad.
- Su singularidad.

Con carácter general, no se permite registrar los diseños contrarios al orden público o a las
buenas costumbres (art. 12). El derecho a registrar el diseño pertenece al autor (art .14.1). De
acuerdo con el art. 15, cualquier diseño desarrollado por un empleado en el marco de sus
funciones o siguiendo las instrucciones del empresario, atribuye al empresario el derecho a
registrar el diseño.

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La Ley 20/2003 regula con detalle todo el procedimiento de solicitud, registro y oposición de los
diseños industriales (arts. 20 a 42). El registro del diseño se otorga por un plazo de 5 años a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá ser renovado por una o más
veces hasta un máximo de 25 años (art. 43).

La falta de renovación por período de 5 años, es causa de caducidad y cancelación del registro.
Otras causas de caducidad serán la renuncia del titular y el incumplimiento de las condiciones
de legitimación establecidas en el art. 4. Cabe también la declaración judicial de nulidad en
caso de concurrir alguna de las causas legalmente previstas (art. 65).

El derecho sobre el diseño tiene una doble vertiente:

- Positiva, que consiste en la facultad exclusiva de utilizar el diseño.


- Negativa, que constituye el reconocimiento del derecho a prohibir la utilización del
diseño por terceros sin el consentimiento de su titular (art. 45).

El derecho sobre el diseño tiene límites, fundados en la ley, la moral, el orden público y la salud
pública (art. 55), y además encuentra algunas excepciones: no alcanza el derecho sobre el
diseño a actos realizados en el ámbito privado, con fines no comerciales o experimentales,
ilustrativos, docentes y otros (art. 48).

3. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
3.1. DERECHO COMUNITARIO Y DERECHO ESPAÑOL.

El régimen de defensa de la libre competencia está recogido tanto en la normativa comunitaria


como en la legislación española. Ambas regulaciones coinciden en la distinción de varios
supuestos que afectan al mantenimiento de la libre competencia: las colusiones entre
empresas, los abusos de la posición dominante, las ayudas públicas y las concentraciones
económicas.

3.2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS: COLUSIONES Y ABUSOS DE POSICIÓN


DOMINANTE.

a) Conductas o prácticas colusorias:

Se prohíbe todo aquel acuerdo entre empresarios, o práctica que tenga como fin producir el
efecto de impedir o restringir la competencia en todo o en parte del mercado nacional. Por
ejemplo: fijación de precios, limitación de la producción, distribución o desarrollo, reparto del
mercado.

Restricción de la competencia: basta con que esa conducta pueda llegar a producir el efecto,
aunque no lo produzca. No se producen efectos cuando los actos estén amparados por la Ley.
Están amparados cuando:

1. Conductas que mejoren la producción y comercialización de bienes y servicios y


promuevan el progreso técnico o económico.
2. Cumplan las disposiciones de los reglamentos comunitarios de exención por
categorías.
3. Cuando así lo declare el Gobierno por un Real Decreto.

b) Abuso de una posición dominante

La posición de dominio por parte de una o varias empresas sobre todo o en parte del mercado
nacional no se considera ilícita de por sí. La Ley declara la prohibición de la explotación
abusiva de esa posición de dominio o fuerza económica que consiste en:

- Imposición de precios u otros servicios no equitativos.


- Limitación de la producción, distribución o desarrollo técnico en perjuicio de empresas
o consumidores.
- Negativa a satisfacer demandas de compras de productos o prestación de servicios.
- Aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloque a
unos competidores en desventaja.

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c) Falseamiento de la libre competencia por actos desleales:

Se pretende proteger que el interés público pueda verse afectado por aquellas prácticas
desleales que atenten contra “el funcionamiento competitivo del mercado”. Si afecta al orden
público tiene competencia la C.N.C y si no, se ejercerá ante el Juzgado de lo Mercantil.

d) Supuestos exceptuados de las prohibiciones:


 Las conductas que resulten de aplicación de una Ley.
 Las conductas de “menor importancia” en los supuestos anteriores. .
 Cuando así lo requiera el interés público.

3.3. EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES.

Es el cambio de la estructura de control de una empresa, ya sea de hecho o de derecho, como


consecuencia de una serie de operaciones: fusión, adquisición del control de la totalidad o
parte de otra empresa, creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición
del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma
permanente las funciones de una entidad económica autónoma.

3.4. LAS AYUDAS PÚBLICAS.

La Ley ha ampliado la competencia de la CNC (Comisión Nacional de Competencia) respecto


del control de la concesión de ayudas públicas. El principio del Derecho Comunitario acerca de
esta cuestión es la prohibición de dichas ayudas, puesto que desvirtúa el sistema competitivo
de economía de mercado. No obstante, frente a la regulación comunitaria, la LDC no incorpora
dicha prohibición sino que limita a prever que la CNC analice los criterios de concesión.

4. LA COMPETENCIA DESLEAL.
A) Consideraciones generales

La defensa contra ciertos actos de competencia desleal que afecta de forma relevante al
interés general está reservada a la C.N.C.

La defensa contra los demás actos de competencia desleal se confía a los particulares.

a. Ámbito objetivo de la norma:

Hay dos condiciones objetivas para que exista acto de competencia desleal:

- Que se realice en el mercado.


- Que se lleve a cabo con fines concurrenciales.

b. Ámbito subjetivo de la norma

El ámbito subjetivo no sólo se extiende a todo tipo de empresario sino también a toda persona
física o jurídica (Art 3 L.C.D.)

B) Concepto de acto de competencia desleal: la cláusula general como acto


autónomo de deslealtad concurrencial.

En el art 4 de la L.C.D. se enuncia una clausula general que delimita los actos considerados
desleales: “todo acto que resulte contrario a las exigencia de la buena fe”, partiendo de un
criterio de buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad (dolo o culpa). Se presume
que el comportamiento de un empresario es contrario a la buena fe si concurren dos requisitos
(se tienen que dar los 2):

1. Que el empresario actúe de forma contraria a la diligencia profesional.


2. Que el resultado efectivo o potencial de esa práctica se traduzca en una distorsión
significativa o sustancial del comportamiento económico del consumidor medio.

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C) Enumeración casuística de los actos de competencia desleal

La LCD ha tipificado una serie de supuestos concretos como actos de competencia desleal
pero sin establecer un numerus clausus de actos ilícitos.

a) Actos que se dirigen contra un competidor determinado

1. Los de denigración.
2. Los de comparación pública (incluida la publicidad comparativa). Existen actos de
comparación que se consideran permitidos como por ejemplo cuando la
comparación se realice de modo objetivo y entre las características más
representativas o esenciales del producto / servicio.
3. Los de imitación de las prestaciones e iniciativas de un tercero, cuando los
consumidores puedan asociar tales actos a la prestación de ese tercero o
comporten un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos.
4. Los de aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de
la reputación adquirida por otro en el mercado.
5. Los de violación de secretos industriales o empresariales de otra persona de forma
ilícita.
6. La inducción a trabajadores, proveedores y clientes a la infracción de un contrato
cuando tengan por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o
empresarial o vayan acompañadas de engaño.

b) Actos contrarios al buen funcionamiento del mercado en general.

1. Los de confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.


2. Los que impliquen una publicidad engañosa por omisión o silencio del anunciante.
3. Las prácticas agresivas.
4. El prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva, adquirida mediante infracción
de las leyes.
5. Los discriminatorios con los consumidores sin causa justificada, la explotación de
situaciones de dependencia económica de clientes o proveedores, la ruptura total o
parcial de relaciones comerciales sin preaviso, y la obtención bajo amenaza de ruptura
de precios o condiciones no previstas.
6. Los actos de venta realizados por debajo del precio de adquisición o de coste (“venta a
pérdida”).
7. La publicidad ilícita, que se reputará desleal.

D) Prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios.

La L.S.C. contiene en los arts. 19 a 31 la regulación y enumeración de actos concretos de


competencia desleal realizados frente a los consumidores o usuarios. Podríamos distinguir
entre conductas engañosas y conductas agresivas:

a) Conductas engañosas. Dentro de las cuales se diferencian:

1. Las prácticas engañosas por confusión para los consumidores.


2. Las que versen sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad.
3. Las prácticas que el legislador denomina “señuelo”, las promociones engañosas, la
no suministración de bienes o prestación de servicios ofertados a determinado
precio, etc.
4. Las que engañan al consumidor sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o
servicios, su disponibilidad y los servicios de postventa.
5. Las ventas piramidales.
6. Las promociones engañosas dirigidas a inducir al consumidor a creer que el bien o
servicio procede de un determinado empresario o profesional, no siendo cierto.
7. Las prácticas comerciales encubiertas, derivadas de tratar como información lo que
no es más que contenido publicitario, y otras igualmente engañosas.

b) Conductas agresivas.

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Desde la perspectiva de las relaciones con consumidores, los arts. 28 a 31 recogen un conjunto
de prácticas agresivas, estableciendo ejemplos de prácticas coactivas o de acoso, todas ellas
prohibidas.

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