GRADO EN RELACIONES LABORALES
ASINATURA: CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO CIVIL
CURSO 2024/2025
TEMA 1
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL
Sumario: 1. Introducción: ¿es posible la vida sin Derecho? 2. El Derecho Civil. 2.1.
Concepto de Derecho Civil. 2.2. Contenido del Derecho Civil. 2.3. El Derecho Civil como
Derecho Común (supletoriedad del Derecho Civil). 2.4. Evolución histórica del Derecho
Civil. 2.5. La Codificación y el Código civil. 2.6. Derecho civil foral, especial y
autonómico. 3. Concepto y clases de fuentes del Derecho. 4. El tiempo en el Derecho
Civil.
1. INTRODUCCIÓN: ¿ES POSIBLE LA VIDA SIN DERECHO?
La película Náufrago del año 2000 relata la vida del protagonista, único habitante de la
isla desierta donde arribó, tras estrellarse en medio del océano pacífico, en la que vivió
cinco años en la soledad con medios primitivos que obtenía o él mismo fabricó. Imaginar
tal situación lleva a comprender que todo hombre que viva solo en un territorio rodeado
por agua y distante de cualquier lugar, sin contacto, no comunicación con otras personas,
no tendría la necesidad del Derecho, pues carecería de toda utilidad.
Ahora bien, cuando el hombre, de cualquier lugar, sexo, raza y condición, vive con otros
seres humanos, entonces surge la necesidad de establecer, por y para ellos, una normas
(reglas de conducta) que faciliten la convivencia y las relaciones sociales, estableciendo,
además, sistemas para la resolución de los posibles conflictos, y después, superado ese
nivel básico, tales normas facilitan buscar el perfeccionamiento de las relaciones
personales y la mejora de la calidad de la vida social de la condición humana.
Una vida sin el Derecho implicaría el caos social. Para evitarlo, aparece el Derecho como
un asunto de los hombres en sus relaciones sociales, es decir, parte de la convivencia entre
personas, evita y también soluciona conflictos. Es una necesidad de los humanos que
viven en sociedad y que se traduce en sistema de reglas de conducta cuya finalidad es
hacer posible y facilitar la convivencia humana.
De este modo, un primer concepto de Derecho nos permite entenderlo como “el conjunto
de reglas de conducta externas del sujeto, en sus relaciones con los demás, enunciadas
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por los órganos competentes e impuestas coactivamente a los ciudadanos por parte del
poder constituido”. Por lo general, cada país a través de sus órganos normativos elabora
e impone su Derecho dentro de sus fronteras.
Una vez que ya sabemos esto, es necesario indicar que, tradicionalmente, el Derecho se
ha dividido en las categorías de Derecho público y de Derecho privado
Derecho público: cuando regula una relación jurídica en la que interviene un sujeto
investido de potestad pública, como es el caso del Estado. Haría referencia a la estructura
y organización estatal, y a las relaciones del Estado con los particulares; en el derecho
Público las partes de la relación no están en plano de igualdad: una de ellas está
subordinada al poder de la otra.
- Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal,
Derecho Laboral y Derecho Tributario.
El Derecho privado es la rama del Derecho que regula las relaciones entre particulares.
También se rigen por el Derecho privado las relaciones que surjan entre particulares y el
Estado cuando éste último actúe como un particular, sin ejercer ningún tipo de potestad
pública.
- Son el derecho civil (la más utilizada entre las ramas del Derecho, pues comprende las
relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, entre
otros), y el derecho mercantil (regula la actividad de los comerciantes y sus relaciones
comerciales, denominadas actos de comercio).
1.1. LA NORMA JURÍDICA: CONCEPTO Y AMBITO TEMPORAL
1.1.1. CONCEPTO:
Una norma jurídica se refiere a una regla o disposición establecida por la autoridad
competente que tiene el propósito de regular la conducta de las personas en la sociedad.
Las normas jurídicas tienen que tener dos características indispensables:
- Abstracción: el supuesto de hecho de la norma ha de contemplar situaciones
hipotéticas y no casos concretos. El supuesto de hecho tienen que ser situaciones
generales que compartan características comunes.
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- Generalidad: la norma no es aplicable a personas concretas y determinadas, sino
al conjunto indeterminado de sujetos que se encuentren o lleguen a encontrarse en
la situación hipotética contemplada por la norma.
1.1.2. ÁMBITO TEMPORAL
Las normas jurídicas en general vienen dentro de unos límites temporales y, por
consiguiente, dentro del tiempo que media entre el momento de su aparición y el momento
de su desaparición o extinción.
Es el Título Preliminar del Código Civil el que contiene la normativa sobre la entrada en
vigor de las normas jurídicas, su derogación y el carácter general de su irretroactividad
(art. 2 CC).
Artículo 2
1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre
la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no
recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.
a) Entrada en vigor de las normas
La Constitución Española garantiza en su art. 9.3 la publicidad de las normas. Pero el
Título Preliminar del CC determina en su art. 2.1 que “las leyes entrarán en vigor a los
veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si en ellas
no se dispone otra cosa”. De este precepto se pueden extraer las siguientes conclusiones:
- Toda norma estatal ha de ser publicada en el BOE para poder ser aplicada. Si la
norma es autonómica, además, deberá de ser publicada en el Boletín Oficial de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
- Este precepto establece una vacatio legis 1 subsidiaria de 20 días. Se instaura,
pues, un sistema de vacatio meramente subsidiario, pues la ley puede establecer
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vacatio legis: período de tiempo que transcurre entre la publicación de la norma en el BOE y su entrada
en vigor.
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que su entrada en vigor sea “desde el mismo día de su publicación”, “al día
siguiente de su publicación”, “el día X del mes XXX”, etc.
- La disposición es aplicable a toda clase de normas jurídicas (ley, decreto, orden
ministerial…).
Este precepto señala implícitamente que las normas son aplicables desde el momento
de su entrada en vigor.
Cómputo del plazo: Cuando se establece un plazo de vacatio legis por días, meses o años
(a los 20 días de su publicación, a los dos meses de su publicación, a los tres años de
publicación…) es preciso proceder al cómputo del plazo correspondiente que deberá
hacerse atendiendo a las reglas contenidas en el art. 5 CC.
Artículo 5
1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno
determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente;
y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando
en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá
que el plazo expira el último del mes.
2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.
A estos efectos, para el cómputo de los plazos en relación con la entrada en vigor de una
norma jurídica, se entiende que son días naturales.
b) Término de vigencia de las normas jurídicas: la derogación
*Pérdida de vigencia: por lo general las normas jurídicas tienen vocación de permanencia
indefinida. No obstante, en ocasiones se dictan leyes temporales, pensadas para
situaciones de carácter limitado: por ejemplo, normas COVID, decretos leyes que rigen mientas la
situación de necesidad lo exija, o de las leyes generales de presupuestos de vigencia anual.
Fuera del caso de las normas temporales, la pérdida de la vigencia de una norma suele
producirse por haberse dictado una nueva, sobre la misma materia, que la contradiga. Este
supuesto, mencionado por el art. 2.2 CC recibe el nombre de “derogación” y puede
llevarse a cabo por una norma de igual o superior rango que la anterior, pero nunca
por una norma de inferior rango.
La derogación de una norma jurídica puede ser:
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- Derogación Total: si la nueva norma priva de todo efecto a la anterior.
- Derogación Parcial: si la nueva ley mantiene la vigencia de la anterior en ciertas
materias.
- Derogación expresa y concreta: cuando el legislador establece de forma concreta
cual va a ser el objeto de la derogación (“Queda derogada la ley de 17 de octubre de
1935”).
- Derogación expresa y genérica: si el legislador manifiesta su voluntad
derogatoria pero no fija de forma concreta el objeto sobre el cual recae (“Quedan
derogadas cuantas leyes y disposiciones se opongan a la presente ley”).
- Derogación tácita: cuando el legislador ni si quiera manifiesta su voluntad de
derogar, pero ésta se deduce del propio contenido de la nueva ley (regla lex
posterior derogat lex anterior”).
c) Irretroactividad de las normas jurídicas:
Junto a la necesaria publicidad de las normas, la actualización del principio de seguridad
jurídica precisa de otro requisito esencial: LA IRRETROACTIVIDAD, consagrado no
solo en el art. 2.3 CC, sino también en el art. 9.3 CE.
Art 9.3 CE: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad
y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Como norma general, las normas son irretroactivas, es decir se aplican hacia el futuro,
es decir, las normas despliegan eficacia hacia el futuro.
Hay normas que son siempre y necesariamente irretroactivas, es decir, hay normas que
jamás pueden afectar a hechos pasados:
a) Normas sancionadoras no favorables: Art. 25 CE: Nadie puede ser condenado o
sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
De los arts. 9.3 y 25 CE deducimos que nadie puede ser sancionado si un hecho
no era sancionable cuando se cometió y, que no se puede imponer una sanción
más grave que la que existe en el momento en que se comete una infracción.
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Aunque el art. 25 CE se refiere a la normativa penal, no hay ningún motivo para
entender igualmente incluidas las de carácter administrativo y civil.
b) Normas limitativas de los derechos individuales: siempre son irretroactivas las
normas que limitan los derechos individuales El Tribunal Constitucional ha
dispuesto que estos derechos individuales a los que refiere son los DDFF
contenidos en el Título I de la Constitución.
EXCEPCIÓN: Para que las normas tengan carácter retroactivo, tienen que declarar su
retroactividad de manera expresa.
d) DERECHO TRANSITORIO:
Son aquellas normas jurídicas que tienen por objeto resolver conflictos intertemporales.
Está constituido por normas que establecen criterios para determinar en qué casos la ley
puede ser retroactiva y en cuales otros, debe considerarse irretroactiva y, en caso de
considerarse retroactiva, establecerá su alcance.
Las disposiciones transitorias siempre aparecen al final de la norma.
El Código Civil contiene trece disposiciones transitorias. En un principio su finalidad era
resolver los problemas que pudieran plantearse entre la normativa anterior al Código Civil
y la normativa introducida por éste. No obstante, estas normas se consideran también
aplicables con carácter general a todos los cambios legislativos que se produzcan, siempre
que la nueva ley no contenga su propio régimen transitorio. Es decir, el derecho civil, una
vez más, cumple su función de derecho común supletorio, a falta de normativa aplicable.
2. EL DERECHO CIVIL
2.1. Concepto de Derecho Civil
El Derecho Civil es la rama Derecho que contiene la regulación general de las relaciones
más habituales de las personas, contempladas en cuanto tales, en su vida privada. Gira,
por, tanto, en torno a la persona considerada en sí misma, en sus relaciones más
estrictamente personales (familia, matrimonio…), y en lo relativo a la atribución y
utilización de los bienes (patrimonio). De este modo, el Derecho civil se centra en el ser
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humano, organizado en sociedad, y gravita alrededor de los conceptos de persona, familia
y patrimonios; conceptos éstos que, como veremos, no son categorías puramente
históricas, jurídicas, económicas o culturales, sino que constituyen categorías morales y
sociales inherentes a la propia naturaleza humana.
2.2. Contenido del Derecho Civil
La doctrina destaca que se incluyen en el derecho civil las facetas del ordenamiento
jurídico más próximas al hombre, las que calan más incesantemente en su intimidad y en
su existencia cotidiana.
Contempla la persona en sí (derechos de la personalidad); en su aptitud para ejercer
funciones y derechos, y vincularse o vincular a otros (capacidad); en sus relaciones y
posiciones familiares; en el tráfico, y en el disfrute y dominación de derechos (derechos
reales y de obligación), incluso más allá de la muerte (sucesión mortis causa): en
definitiva, pues, en sí, en su dimensión familiar, y en sus relaciones patrimoniales.
Los civilistas suelen describir tres elementos como materias propias de esta disciplina: la
persona, la familia y el patrimonio.
a) La persona considerada como tal, como sujeto de derecho, sin ningún otro
atributo, consideración, categoría, situación o cualidad que la distinga de los
demás: el ser humano, en definitiva, qua talis.
b) La familia, como grupo humano unido por determinados vínculos, afectivos y
jurídicos, cuyas relaciones necesitan quedar reguladas en cuanto a los derechos y
deberes de unos para con otros dentro de ese mismo grupo.
c) El patrimonio, como conjunto de bienes, derecho y obligaciones que pueden
pertenecer, ser disfrutados, o explotarse, por las personas, como sujetos de
derecho, y también ser transmitidos por negocios en vida, mediante precio o
gratuitamente, o tras el fallecimiento de su titular.
2.3. El Derecho Civil como Derecho Común (supletoriedad del Derecho Civil):
Es relativamente habitual calificar al Derecho Civil como Derecho común. Con ello se
hace referencia a diferentes cuestiones:
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a) En primer lugar, a la existencia de una relación de especialidad por razón de la
materia entre el Derecho civil y las otras ramas del ordenamiento jurídico, que son
calificadas, en virtud de esa misma relación, como Derechos especiales. En este
caso la relación de especialidad se da entre el Derecho civil y dichas otras ramas
del OJ.
b) En segundo lugar, a la existencia de una relación de especialidad por razón del
ámbito territorial de aplicación entre el Derecho civil aplicable a todo el territorio
español, y el Derecho civil aplicable únicamente a determinadas Comunidades o
regiones (Derechos civiles forales o especiales, que conformarían a su vez, el
Derecho especial). En este caso, la relación de especialidad se da entre dos
Derecho civiles: el de ámbito de aplicación estatal, y los de ámbito de aplicación
territorial más reducido.
En ambos supuestos, la consecuencia más importante es la atribución a las reglas
consideradas como de Derecho común, de carácter supletorio, para el caso de las reglas
que conforman el Derecho especial: así resulta, para el primer caso, del art. 4.3 CC que
establece que Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las
materias regidas por otras leyes; y para el segundo, tanto del art. 149.3 CE, que establece
la supletoriedad general del Derecho estatal respecto de los autonómicos, como del art.
13.2 CC, según el cual el CC regirá como derecho supletorio de los Derechos forales o
especiales, en sus respectivos territorios.
De manera que, por un lado, el Derecho civil (y dentro de él, el Código civil) desempeña
una función de supletoriedad en relación con el Derecho mercantil, laboral,
administrativo, etc.; y, por otro lado, el Código civil y las leyes civiles estatales
desempeñan una función de supletoriedad respecto de los Derechos civiles forales o
especiales.
2.4. Evolución histórica del Derecho civil:
La evolución del Derecho Civil ha sido un proceso complejo que ha experimentado
cambios significativos a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y valores
cambiantes de la sociedad. Aquí se presenta una visión general de la evolución del
Derecho Civil:
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a) Derecho romano:
El Derecho Civil tiene sus raíces en el Derecho Romano, que sentó las bases para muchos
de los conceptos legales que todavía se aplican en la actualidad.
Durante la época de Justiniano, el Derecho Civil es recogido y sistematizado en los que
se denominó el Corpus Iuris (Digesto, Código e Instituciones)
El Derecho Civil romano (derecho civil del ciudadano) tuvo un impacto duradero en la
tradición jurídica europea y occidental, y muchos de sus principios y conceptos siguen
siendo fundamentales en los sistemas legales contemporáneos.
b) Edad media:
En esta etapa el Corpus Iuris es redescubierto y pasa a denominarse Corpus Iuris Civilis.
Para los juristas medievales, el Derecho Civil por excelencia es el contenido en este
cuerpo legal, redescubierto en Bolonia y comentado por glosadores y postglosadores.
El Corpus Iuris Civilis y el Derecho canónico forman el Derecho común del occidente
europeo. Este Derecho común coexiste también con los Derechos propios de municipios,
territorios y reinos, o de determinados estamentos. De entre ello, adquieren especial
relevancia los ordenamientos emanados de los reyes y príncipes, como una progresiva
afirmación de su independencia política frente al ius civile, considerado como el Derecho
del Imperio Romano-Germánico.
Para la actual configuración del Derecho Civil español, esta etapa es importante, en la
medida en que aparecen y se consolidan, progresivamente, los Derechos propios de los
distintos reinos y territorios en que se dividía España en ese momento. De ellos, el de
Castilla evolucionará hasta dar lugar al Derecho civil general de España, mientras que los
de otros Reinos o territorios darán lugar a los actuales Derechos forales o especiales.
c) Edad moderna:
En este periodo pierde progresivamente importancia el Derecho romano: el puesto
preeminente que correspondía antes al Corpus Iuris va siendo ocupado por los Derechos
propios de cada Reino quienes ahora recaban para sí tanto la consideración como Derecho
común, cuanto la denominación de Derecho Civil.
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El Derecho castellano se consagra como Derecho real y se acaba convirtiendo en el
Derecho civil por excelencia, en sustitución del Derecho romano. También los demás
Reinos y territorios que lo tenían ven evolucionar su Derecho peculiar, que se convierte
en Derecho civil propio de cada uno de tales reinos y territorios.
Dicha etapa culmina con la Codificación, la cual da paso a la etapa actual, y al concepto
de Derecho Civil que ha quedado expuesto más arriba.
2.5. La Codificación y el Código Civil:
Con anterioridad a la Ilustración, la actividad de ordenar con algún criterio lógico las
normas vigentes en cada país, había sido más bien escasa o nula. No obstante, con la
Ilustración se fomenta en toda Europa una necesidad de sistematizar el Derecho vigente
más importante conforme a los incipientes principios filosóficos iusracionalistas y
políticos de corte liberal que ya imperaban en la época, apareciendo así la codificación.
Codificar es, pues, hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático, que es lo
que hicieron la práctica totalidad de los países europeos: comenzó con el Code Civile de
la República Francesa promulgado por Napoleón en 1804 y terminó con la aprobación en
el año 1900 del Código Civil Alemán (BGB).
2.5.1. La Codificación en España:
Desde la Constitución de Cádiz de 1812, todas la Constituciones posteriores incluyen la
pretensión de codificar el Derecho Español, apareciendo pronto el Código de Comercio
(1829, sustituido parcialmente en 1855).
La codificación Civil resultó más problemática, sobre todo por la existencia de los
Derechos Forales (propios de ciertos territorios) que chocaban con el Derecho Común
(aplicable a toda España). El primer intento serio de elaborar un Código Civil español fue
el Proyecto de Código Civil de 1851, que no llegó nunca a ver la luz. Y el segundo y
último intento por ser el definitivo fue el proyecto precedido por la Ley de Bases de 11
de mayo de 1888, que sentaba los aspectos básicos del fututo Código Civil que, tras no
pocas incidencias, supuso la redacción del nuevo texto codificado cuya definitiva versión
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se ordenó publicar por el Real Decreto de 24 de julio de 1889 y es la que sigue vigente
en nuestros días, aunque con numerosas reformas a lo largo de los años.
2.5.2. El Código Civil español:
Tras su publicación oficial, la versión definitiva del Código Civil español entró en vigor
el 27 de julio de 1889, decisivo texto legal que, desde entonces, aunque modificado por
numerosas reformas a lo largo del tiempo, sigue, tras 135 años, plenamente vigente en
nuestro país.
Nuestro Código Civil (CC) consta de 1976 artículos que se integran de la siguiente forma:
- Título Preliminar “De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia” (arts. 1 a 16).
- Libro I “De las personas” (arts. 17 a 332).
- Libro II “De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones” (arts. 333 a 608).
- Libro III “De los diferentes modos de adquirir la propiedad” (arts. 609 a 1087).
- Libro IV “De las obligaciones y los contratos” (arts. 1088 a 1975).
- Disposición Final (art. 1976).
- 13 Disposiciones Transitorias.
- 4 Disposiciones Adicionales.
A su vez, los Libros están divididos en Títulos, y éstos se subdividen en Capítulos y
Secciones, en los que se desarrolla todo el articulado.
2.5.3. Derecho Civil y Constitución española (Derecho civil constitucional):
La repercusión de la CE en nuestro Derecho civil es extraordinaria, y ha obligado a
transformar muchas normas del CC y otras leyes, por un lado, y a interpretar los preceptos
civiles vigentes de acuerdo con los principios constitucionales, por otro.
La entrada en vigor de la CE marca un antes y un después en la vigencia, interpretación
y aplicación de todo el Derecho español, también del Derecho civil, tanto el de carácter
común, como el foral y el especial.
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Existen en la CE, de un lado, una serie de disposiciones específicas de Derecho Civil que,
además, son de aplicación directa a los ciudadanos como sujetos de derecho en sus
relaciones jurídico-privadas, y de otro, una serie de normas constitucionales con una
fundamental eficacia interpretativa.
a) Preceptos de contenido estrictamente civil: derecho a la vida y resto de derechos
de la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, derechos de autor,
asociaciones, filiación, matrimonio, familia, propiedad, herencia, contratos,
responsabilidad civil derivada de ilícitos, economía libre de mercado, seguridad
jurídica, vivienda, medio ambiente, etc., entre otros tantos.
b) El legislador en su producción normativa y el resto de operadores jurídicos, al
aplicar e interpretar el Derecho, deben tener muy presentes, al menos, los arts. 1,
2, 9, 10 al 15, 18, 20, 22, 32 al 34, 39, 51, 121 y 149 CE.
2.5.4. La descodificación en España:
Si codificar era integrar en un código diversas materias bajo una serie de principios
comunes, “descodificar” sería no incluir o extraer del Código Civil, determinados
contenidos que corresponderían estar dentro de él. Se siguieron dos vías:
a) Reformar directamente el Código Civil: lo que se ha hecho en materia de
capacidad, filiación, patria potestad, tutela, adopción, nacionalidad, matrimonio,
nulidad, separación, divorcio, y sus aspectos económicos, entre otras,
integrándose el contenido de las sucesivas reformas dentro del propio CC.
b) Elaborar leyes especiales (descodificación en sentido estricto) al margen del
Código Civil sobre cuestiones civiles como, por ejemplo: los arrendamientos
urbanos y rústicos, la propiedad horizontal, el derecho al honor, intimidad y propia
imagen, el arbitraje, la reproducción humana asistida, las asociaciones, las
fundaciones, el concurso, la caza, los montes, las costas, la hipoteca mobiliaria y
prenda sin desplazamiento de posesión, aspectos medioambientales, etc.
2.6. Derecho civil foral, especial y autonómico:
2.6.1. La cuestión foral
Tal y como se ha comentado, antes de la entrada en vigor del CC, ya existían y se
aplicaban en los llamados territorios forales, normas históricas de naturaleza civil, de
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contenido, significado y alcance muy diverso en cada zona, siendo de aplicación
preferente al Código en esas materias, generando tensiones, no resueltas, que han
derivado en la denominada “cuestión foral”.
Las materias civiles se recogieron en cinco Leyes de Compilación de los Derecho Civiles
forales o especiales (aprobadas entre los años 1959 y 1973 por las Cortes Generales) y
tras la entrada en vigor de la CE, algunas de ellas fueron ratificadas, modificadas o
ampliadas, si variar su regulación sustancial para adaptarlas a la constitución.
A este respecto, es importante hacer referencia al art. 149.1.8 CE que determina que el
Estado tiene la competencia exclusiva en materia de legislación civil “sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derecho
civiles, forales o especiales, allí donde existan”. De este precepto pueden extraerse las
siguientes premisas:
- Las CCAA con derechos civiles forales o especiales pueden conservarlo,
modificarlo y desarrollarlo mediante sus leyes
- No tendrán tal competencia en materia de Derecho civil aquellas CCAA que
carezcan de tales derechos civiles forales o especiales.
- Las CCAA con derechos forales o especiales, podrán legislar para conservar,
modificar o desarrollar sus propias instituciones allí contenidas, pero no dictar
nuevas normas sobre otras materias civiles.
3. CONCEPTO Y CLASES DE FUENTES DEL DERECHO
3.1. CONCEPTO DE FUENTES DEL DERECHO:
Conforme al art. 149.1.8º CE, corresponde al ordenamiento del Estado la determinación
de las fuentes del Derecho: de todo el Derecho, no solo del Derecho Civil, y no sólo del
propio Derecho Estatal, sino también de los Derechos Autonómicos (con las salvedades
del Derecho formal o especial ya descrito).
De este modo, con el art. 1.1 CC, perteneciente al Derecho estatal, se ejercita tal
competencia.
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Por “fuentes” del Derecho se entiende tanto a las personas y grupos sociales que detentan
capacidad y potestad para crear normas jurídicas (fuentes materiales del Derecho), como
a los medios y formas en que se manifiestan o expresan estas mismas normas jurídicas
(fuentes formales del Derecho). Centrando el concepto de “fuente” en esta última
acepción y atendiendo a la clásica categorización del artículo 1 del Código Civil, puede
distinguirse como fuentes del ordenamiento jurídico, la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho, por este orden de prelación.
3.1.1. Las fuentes escritas: La Ley, el reglamento, los tratados internacionales
y el Derecho Comunitario Europeo.
Cuando el CC en su art. 1.1 sitúa en el primer escalón (jerarquía normativa) de las fuentes
del Derecho a la Ley, la preferencia hay que entenderla otorgada a la CE y al resto del
ordenamiento jurídico, al que antes llamábamos Derecho decidido o legislado y hoy
llamamos Derecho Positivo, es decir, a las fuentes escritas que proceden de los distintos
órganos políticos con capacidad para crearlas. Merecen una especial referencia la ley, el
reglamento, los tratados internacionales y el Derecho de la UE.
a) La Ley: En el contexto del sistema general de fuentes, hay que entender por ley,
no sólo la norma escrita dictada por las Cortes Generales en la forma y por el
procedimiento que permite su incorporación al ordenamiento con ese nombre,
sino también las normas escritas dictadas por el poder ejecutivo (Gobierno) a las
que la CE, equiparándolas a las leyes, confiere rango o valor de ley (Decretos
Legislativos – Decretos Leyes).
Una ley para ser válida ha de ser emitida por el órgano competente (potestas
normandi) y ha de seguir un íter procedimental para su elaboración (las leyes han
de ser sancionadas, promulgadas y publicadas; potestades que recaen sobre el
Rey).
b) El Reglamento: norma jurídica general y abstracta emanada de los órganos del
poder ejecutivo en el ejercicio de la potestad normativa que a éste le reconoce la
CE (la denominada potestad reglamentaria del art. 97 CE). También pueden dictar
reglamentos otros entes administrativos (como los Ayuntamientos o las
Universidades).
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El reglamento está jerárquicamente subordinado a la CE y a la ley y, también están
jerárquicamente ordenados entre sí, en función de la jerarquía del órgano
administrativo del que emanen.
c) Los Tratados Internacionales: de los Tratados internacionales como fuente del
Derecho se ocupa el art. 96 CE a cuyo tenor “los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los mismos tratados o de
acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional”.
Así pues, la publicación de un tratado internacional hace imposible la aplicación,
mientras aquel esté vigente, de las normas de Derecho interno que lo contradigan.
El tratado desplaza al derecho interno, pero no lo deroga; por eso, desaparecido el
tratado, las normas nacionales desplazadas vuelven a ser aplicables.
d) El Derecho Comunitario Europeo: el derecho comunitario europeo se divide en
Derecho originario (Tratados constitutivos de la UE) y Derecho derivado
(reglamentos, directivas y decisiones). En relación con el Derecho Comunitario
cabe advertir que implica una transferencia de atribuciones de los Estados
Miembros a la Comunidad. La UE asume competencias que antes eran del Estado.
El reglamento tiene carácter general y es obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado Miembro.
La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la
forma y los medios (norma de transposición).
La decisión es obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios.
El rasgo esencial del Derecho Comunitario europeo es su SUPREMACÍA sobre
el Derecho interno, que cede y queda desplazado en su aplicación ante aquel.
Incluso queda por encima de la CE.
3.1.2. La Costumbre
La costumbre es a priori un Derecho no escrito –puesto que nada impide su fijación- que
nace en una colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o
local. La costumbre es una auténtica norma jurídica, no un mero uso social, puesto que
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regula las relaciones inter partes y atribuye derechos y deberes a los intervinientes, lo que
le permite acceder a un ordenamiento jurídico –aunque supeditado a la norma legal- y
requiere, para su consolidación, una aplicación reiterada y constante en el tiempo, lo que
justifica el conocimiento de la misma por parte de la colectividad donde surge y se aplica.
Según el Código Civil, la costumbre sólo rige en defecto de ley, requiere que pueda
probarse y no debe contradecir ni la moral, ni el “orden público”, lo que debe entenderse
como el orden constitucional. De conformidad con el Código Civil (“La costumbre sólo
regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden
público y que resulte probada”- art. 1.3 CC), puede caracterizarse la costumbre como:
a) Es una fuente independiente del Derecho, que nace y se desarrolla al margen de la ley.
b) Es una fuente subsidiaria, que sólo es aplicable con carácter supletorio, ante la falta de
regulación legal.
c) Es una fuente limitada, que ciñe su aplicación a los usos locales, no existiendo ninguna
costumbre que pueda ser considerada general en un ámbito territorial extenso, como, por
ejemplo, un Estado.
d) Es una fuente secundaria que obliga a quien la invoca ante un tribunal a la justificación
de su existencia.
3.1.3. Los principios generales del Derecho
Son los criterios o valores que, pese a no haber sido recogidos en una norma legal o
consuetudinaria, informan activamente el ordenamiento jurídico, resolviendo la falta de
regulación normativa y a falta de costumbre de una situación determinada, por lo que el
recurso a éstos supone resolver una situación de anomia o “laguna legal”.
Los principios generales del Derecho tienen un carácter básico en la organización de la
colectividad humana en la que surgen, y revelan sus valores y convicciones, reflejando
modelos de conducta en las relaciones inter partes. A diferencia de la ley, no encuentran
su autoridad en la autoridad de un órgano legislativo. Tampoco tienen su origen en un
grupo social concreto, como la costumbre. Los principios generales tienen su fundamento
en las convicciones y creencias de la comunidad entera, que se muestra como creadora de
esta fuente del Derecho.
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“Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico” (artículo 1.4 CC).
3.2. LA JERARQUÍA NORMATIVA
La existencia de múltiples normas obliga, necesariamente al establecimiento de una
prelación entre las mismas a efectos de su eficacia y aplicación. Por ello, el sistema de
fuentes que la CE define y preside, se ordena a través del principio de jerarquía normativa
y de competencia.
¿Qué es la jerarquía normativa?
- Es un principio jurídico por el cual las normas se ordenan mediante un sistema de
prioridad. Es decir, que, en caso de haber una discrepancia de criterio, se atenderá
a la norma de mayor rango (art. 1.2 CC).
Principios de la jerarquía normativa: Ordenar es clave para la organización de las leyes y
normas de diferentes rangos, siguiéndose para ello los siguientes principios:
- La Constitución española es superior a cualquier otro tipo de norma jurídica (a
excepción de la supremacía del Derecho Comunitario).
- Una norma posterior siempre derogará a una norma anterior, siempre y cuando la
misma sea de igual rango.
- Una norma de rango inferior no puede, bajo ningún concepto, contradecir a una
norma considerada de rango superior.
- Una ley considerada como especial siempre prevalecerá frente a una ley general.
¿Cuál es la jerarquía normativa en España?
1. DERECHO COMUNITARIO: Reglamentos, Directivas y Decisiones de la UE.
2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
3. TRATADOS INTERNACIONALES (debidamente ratificados).
4. LEYES ORGÁNICAS y LEYES ORDINARIAS (emanadas Leyes que hayan de
las Cortes Generales).
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5. REAL DECRETO LEY o REAL DECRETO LEGISLATIVO (normas con rango
de ley emanadas del Poder Ejecutivo o Gobierno).
6. REGLAMENTOS (normas con rango reglamentario dictadas por el Gobierno)
- Reales Decretos (dictados por el presidente del Gobierno y el Consejo de
Ministros)
- Órdenes ministeriales (dictados por los Ministros)
7. NORMAS AUTONÓMICAS (Leyes y reglamentos emanadas de los parlamentos
autonómicos y de los gobiernos autonómicos: Leyes autonómicas, decretos leyes
autonómicos y decretos legislativos autonómicos)
8. COSTUMBRE (subsidiario de las leyes)
9. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO (subsidiario de las leyes y de las
costumbres)
3.3. PRINCIPIO DE REPARTO COMPETENCIAL
Por otro lado, aparte del principio de jerarquía normativa, existe el principio de reparto
de competencias.
Este principio se refiere a la asignación de responsabilidades y competencias específicas
a cada uno de los niveles de gobierno, ya sea a nivel central, regional o local, de manera
que se evite la duplicidad de funciones y se logre una organización eficiente del Estado.
En el contexto español, el principio de reparto de competencias está vinculado al sistema
de descentralización autonómica establecido por la CE. España se organiza en CCAA con
poderes propios, y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas está definido en el artículo 149 CE, que enumera las competencias exclusivas
del Estado, y el artículo 148 CE, que establece el procedimiento para la transferencia de
competencias a las comunidades autónomas.
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4. EL TIEMPO EN EL DERECHO CIVIL: PRESCRIPCIÓN Y
CADUCIDAD
Para hablar de la prescripción y de la caducidad es imprescindible, primeramente, se
sepamos que es un Derecho Subjetivo.
El concepto de Derecho subjetivo hay que ponerlo en relación con el Derecho objetivo.
Si para los juristas el derecho objetivo (ley, costumbre y principios generales del Derecho)
se ha identificado, en cierto modo, con el orden jurídico, es decir, aquel grupo de normas
que obligan a sus destinatarios como miembros de una organización social; de otro lado,
el derecho subjetivo (el derecho como potestad) es el conjunto de facultades reconocidas
al individuo por el orden jurídico, en virtual del cual puede el autorizado exteriorizar su
voluntad dentro de ciertos límites para la consecución de los fines que elija.
El derecho subjetivo es un concepto fundamental en el ámbito del derecho y se refiere a
la facultad o poder que tiene una persona para realizar determinadas acciones o
exigir ciertos comportamientos de los demás, respaldado por el ordenamiento
jurídico. Es decir, se trata de la capacidad reconocida por la normativa legal que permite
a un individuo actuar de cierta manera o reclamar el cumplimiento de ciertos deberes por
parte de otros.
Ahora bien, los derechos subjetivos están con frecuencia sometidos a un límite temporal
que puede afectar a su existencia o bien a la admisibilidad de los actos de ejercicio del
derecho. Un derecho subjetivo, normalmente, no existe para siempre, sino que existirá
durante un período de tiempo. Las exigencias de la buena fe y de la seguridad en el tráfico
imponen que se marquen límites temporales máximos de ejercicio de los derechos que
permanecen inactivos durante un período prolongado de tiempo. Los límites temporales
se imponen a través de dos figuras jurídicas: la prescripción y la caducidad.
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4.1. LA PRESCRIPCIÓN
El Título XVIII del Libro IV del CC, está dedicado a las obligaciones y contratos y lleva
por rúbrica general “De la prescripción”.
ARTS. 1930-1975 CC:
- Capítulo I: contiene una serie de normas comunes que son de aplicación a los dos
tipos de prescripción que vamos a ver a continuación:
- Capítulo II: “Prescripción del Dominio y demás Derechos Reales”, se refiere a
la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN, que es un modo de
adquirir la propiedad y demás derechos reales mediante la posesión de la cosa
durante un determinado periodo de tiempo; periodo al que han de sumarse otras
condiciones que establece expresamente la ley.
- Capítulo III: “Prescripción de las acciones”, que se refiere a la PRESCRICPIÓN
EXTINTIVA, entendida como un modo de extinción de las acciones (o de los
derechos).
CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN
La prescripción puede definirse como una forma de extinción de los derechos y las
acciones derivada de la falta de ejercicio por su titular durante el plazo de tiempo señalado
por la ley. La falta de ejercicio del derecho es la inactividad del titular ante su lesión.
Ej. El acreedor que no reclama el pago de una deuda; el propietario que no impide
que un tercero ocupe su finca, etc.
PRESUPUESTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA: se produce la extinción de
un determinado derecho o de una acción:
1) Por el mero lapso de tiempo fijado en la ley (art. 1961 CC).
a. Para cada tipo de acción o derecho veremos que existen diferentes plazos de
prescripción establecidos en la ley
2) Por la falta de ejercicio de la acción o derecho por parte del titular de los
mismos.
a. Ejemplo: acreedor que no reclama la deuda en un tiempo determinado y el deudor
no reconoce la deuda (Dº de crédito o personal)
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b. Ejemplo: para los derechos reales se exige además la posesión por parte del
poseedor no propietario.
EXCEPCIONES A LA PRESCRIPCIÓN:
Existen determinados derechos que la propia ley entiende que son
IMPRESCRIPTIBLES, lo que quiere decir que no quedan sujetos a un plazo concreto
para ser ejercitados y podrán ejercitarse siempre, en cualquier momento.
1) Derecho a reclamar alimentos entre parientes (arts. 142 y ss. CC): Lo que no
prescribe es el derecho a reclamarlos, sin embargo, aquellas pensiones
reconocidas y no pagadas (los atrasos impagados) tienen un plazo de prescripción
de 5 años.
2) La solicitud de nulidad absoluta de un negocio jurídico.
3) La acción para pedir la división de la herencia, la acción de división de la cosa
común, o la de deslinde entre fincas o propiedades colindantes o contiguas (art.
1965 CC)
4) La acción de reclamación de la paternidad del hijo hacia el padre es
imprescriptible (arts. 141 y ss. CC).
COMIENZO DEL PLAZO PRESCRIPTIVO Y SU CÓMPUTO:
El momento en que ha de dar comienzo el plazo de prescripción ha sido una cuestión
polémica. Para dar solución a ello se formuló la TEORÍA DE LA ACTIO NATA en la
que se establecía que para que pueda empezar a contarse el tipo de prescripción, era
necesario que la acción hubiese nacido. Por tanto, el problema radicaba en saber cuándo
nacía la acción. Nuestro Código Civil, con carácter general, se limita, a través del art.
1969 CC, a decir que “el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando
no haya disposición especial que determine otra cosa, se contará DESDE EL DÍA EN
QUE PUDIERON EJERCITARSE esto significa que determinar cuál es ese día.
Dos teorías:
- Teoría de la lesión: el derecho subjetivo ha de ser lesionado por un tercero (tiene
que haber un acto positivo de un 3º). (Un tercero aparca su coche en mi garaje).
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- Teoría de la insatisfacción: el derecho subjetivo es lesionado por un tercero como
consecuencia de una omisión. Y el plazo empieza a contarse desde la
insatisfacción del derecho. (Un tercero tiene que realizar una determinada acción
y no lo hace lesionando mi derecho).
Para que el derecho pueda ser ejercitado hay que tener en cuenta otro elemento: que el
titular del derecho lo conozca. Un derecho es evidente que no puede ser reclamado si el
titular del mismo no conoce su contenido, alcance y efecto. (Ejemplo: un hijo que no sabe
quién es su padre biológico… comenzará el plazo de impugnación cuando conozca la
realidad).
ESPECIALIDADES RESPECTO DEL DÍA DE COMIENZO DEL PLAZO DE
PRESCRIPCION:
1) Art. 1968.2 CC: “La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o
calumnia, y para las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia del 1902
CC, desde que lo supo el agraviado” UN AÑO.
A esto hay que añadir que el TS ha fijado que el DIES A QUO (día inicial) es el
momento en que puedo conocerse la lesión y su alcance. (Fecha de alta médica en
que pueden valorarse las lesiones).
2) 1970 CC: El tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto
reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital, con interés o renta, corre el
plazo desde el último pago de la renta o interés.
Esto quiere decir que mientras se esté pagando interés o renta, lo acción para
reclamar el capital no prescribe.
3) 1971 CC: el tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento
de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde la firmeza de la
sentencia. Es necesario que la sentencia haya sido notificada.
4) 1972 CC: El tiempo para la prescripción de las acciones para exigir RENDICIÓN
DE CUENTAS corre desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían
rendirlas.
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REGLAS PARA LA COMPUTACIÓN DEL PLAZO:
- El día en que comienza a contarse el plazo se tiene por entero.
- El último día de plazo debe cumplirse en su totalidad
PLAZOS LEGALES DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SEGÚN LA
NATURALEZA DE LA ACCIÓN:
a) ACCIONES REALES (acción reivindicatoria, negatoria y confesoria):
- Bienes muebles (1962 CC): las acciones reales sobre bienes muebles prescriben
en el plazo de 6 años desde la perdida de la posesión.
- Bienes inmuebles (1963 CC): 30 años desde la perdida de la posesión.
o Muebles e inmuebles: “salvo que la persona contra la quien se dirige la
acción haya ganado el dominio o derecho real por usucapión (arts. 1955 y
1959 CC: usucapión).
- Acción hipotecaria (art. 1964 CC): el acreedor hipotecario tiene una acción para
dirigirse contra la cosa hipotecada y realizar así su valor y cobrar de esta manera
la deuda que aquella garantizaba. 20 AÑOS.
b) ACCIONES PERSONALES:
Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años desde
que puede exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas
de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
PRESCRIPCIÓN QUINQUENAL:
El artículo 1966 CC establece un plazo de prescripción de 5 años para las acciones que
tienen por objeto exigir el pago de las siguientes obligaciones:
- El pago de pensiones alimenticias ya reconocidas y no pagadas
- El pago del precio de los arriendos (alquileres) ya sean rústicos o urbanos.
o No funciona la quinquenal cuando se ha pactado el pago de una sola vez
en vez de en años, meses o semanas.
- La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más
breves del año.
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PRESCRIPCIÓN TRIENAL:
El artículo 1967 CC establece que prescriben en el plazo de 3 años las acciones para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- El pago de los honorarios, derechos y gastos que hayan realizado en el ejercicio
de sus funciones los abogados, jueces (árbitros y mediadores, pero no jueces de la
Admón. de Justicia), registradores, notarios, escribanos, peritos, agentes y curiales
(procuradores).
o Conclusión: la prestación de servicios por profesionales.
- La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los
profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron
o por ejercicio de su profesión, arte u oficio. El plazo comienza cuando dejaron
de prestarse los servicios.
- La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el sueldo y los desembolsos
que hubieran hecho por su profesión. Actualmente este precepto está muy
restringido porque los contratos laborales están sujetos al Derecho Laboral. El
plazo comienza cuando dejaron de prestarse los servicios.
- La de abonar a los posaderos la comida y la habitación (y cualquier otra
prestación ofrecida por los posaderos), y a los mercaderes el precio de los géneros
vendidos a otros que no lo sean, o que, siéndolo se dediquen a distinto tráfico (otra
actividad comercial). El plazo comienza cuando dejaron de prestarse los servicios.
PRESCRIPCIÓN ANUAL:
El artículo 1968 CC establece 1 año como plazo de prescripción para las siguientes
acciones:
- La acción de recobrar o retener la posesión (interdictos posesorios).
- La acción de responsabilidad por injuria o calumnia o que quiera obtener
reparación por cualquier omisión o acción en que haya intervenido culpa o
negligencia sin estar las partes ligadas por una relación jurídica (responsabilidad
extracontractual , art. 1902 CC).
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- Si es por derivación de la comisión de un delito sancionado penalmente, que se
acciona ante la jurisdicción civil será de 5 años y no empezará a contar el plazo
mientras la jurisdicción penal esté conociendo.
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN:
Cuando se interrumpe el plazo de prescripción el efecto inmediato es que el plazo de
prescripción comienza a contar desde el principio.
No es lo mismo INTERRUPCIÓN que SUSPENSIÓN, y es por ello por lo que vamos a
ver ahora la diferencia entre ambas instituciones:
- SUSPENSIÓN: hay simplemente una paralización del plazo. Cuando se reanude
comienza a contar desde el momento en que se paró por el tiempo que resta, pero
no comienza a contarse el plazo desde el principio.
- INTERRUPCIÓN: se borra el tiempo transcurrido y el tiempo ha de contarse de
nuevo desde su inicio.
Nuestro OJ en realidad no reconoce la suspensión en la prescripción.
CAUSAS DE INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCION (art. 1973 CC):
- Ejercicio judicial del Derecho: interposición de demanda, solicitud de
conciliación admitida, solicitud de arbitraje.
- Ejercicio extrajudicial (problema de la prueba). Cualquier reclamación por el
titular del derecho a sujeto pasivo interrumpe la prescripción
o Requerimiento notarial
o Burofax
- El reconocimiento del Derecho, que puede ser expreso o tácito por parte del
deudor y con o sin intención de interrumpir la prescripción.
- Los actos que interrumpen la prescripción podrán tenerse en cuenta aunque no los
haga el propio titular del derecho, siempre y cuando vengan de su representante
legal o mandatario.
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EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN:
La prescripción habrá de ser alegada a instancia del interesado y no podrá ser apreciada
de oficio por parte del juez.
La alegación de la prescripción podrá hacerse dentro de juicio o de forma extrajudicial
(deudor que rehúsa de pagar la deuda al acreedor por reclamarla fuera de plazo).
La prescripción es un mecanismo de defensa del demandado en el proceso.
4.2. LA CADUCIDAD
Se trata de otra institución de extinción de obligaciones, acciones y derechos por el
transcurso de un determinado periodo de tiempo.
A la caducidad no se la aplica el régimen que hemos visto para la prescripción de forma
completa:
- La caducidad no es susceptible de interrupción, sino de suspensión.
- La caducidad puede ser acogida de oficio por el Juez, aunque el interesado no la
alegue.
Su origen es puramente doctrinal, aunque sí que hay que tener en cuenta que se encuentra
recogida expresamente en algunos artículos del CC:
- La acción dura cuatro años (art. 1299 y 1301 CC).
- Las acciones se extinguen a los 6 meses (art. 1950 CC)
- No podrá ejercitarse el derecho sino dentro del plazo marcado por la ley (art. 1594
CC).
Después fue una figura puramente jurisprudencial, sobre todo a partir de la STS de 30
de abril de 1940: Dos maneras tiene la ley procesal civil de impedir que prosperen ante
los tribunales los derechos cuya virtualidad se ha extinguido por el transcurso del tiempo
prefijado, su eficaz ejercicio, la caducidad y la prescripción, conceptos no bien
diferenciados ni definidos, pero que, aun respondiendo ambos a la misma finalidad de
que no permanezcan indefinidamente inciertos lo derechos y fundándose en una común
presunción de abandono, ofrecen la nota diferencial, entre otras, de que mientras la
prescripción es renunciable, por lo que solo cuando se alega puede ser estimada, la
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caducidad no requiere su alegación y opera por sí misma, obligando al juzgador a
declararla de oficio.
Después de esta sentencia, la jurisprudencia ha marcado la distinción entre prescripción
y caducidad estableciendo que:
- La caducidad opera automáticamente por ministerio de ley, por lo que es acogida
de oficio con independencia de la voluntad del sujeto
- No es susceptible de interrupción
Como consecuencia de todo lo que acabamos de ver, con las reformas que han ido
sucediendo en el CC, ya aparece la caducidad como una institución citada:
- Art. 43 CC: la acción “caducará” al año contado desde el día de la negativa a la
celebración del matrimonio (promesa de matrimonio).
- Art. 76 CC: “Caduca” la acción y se convalidad el matrimonio si los cónyuges
hubieran vivido juntos durante un año después de haber desaparecido el error o
de haber cesado la fuerza o la causa de miedo.
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