Introducción al Derecho.
INTRODUCCION AL DERECHO.
OBJETIVO # 1
RESEÑA HISTÓRICA
Los primeros aspectos jurídicos de la vida primitiva son los referentes a las costumbres
relacionadas con la convivencia sexual y ligadas a ella con la jerarquía dentro del grupo de
los que conviven sedentariamente o que forman parte del mismo grupo nómada. Es seguro
que el hombre del paleolítico haya conocido el sistema exogámico para los matrimonios de
grupo o para sus otras formas de convivencia sexual, este sistema va siempre combinado
con ciertos tabúes y con el totemismo. "Así el derecho de familia, la jerarquización dentro
del grupo y el derecho penal (totemismo) se desarrollan juntos en íntima relación con la
magia y las religiones primitivas. "La transición hacia la agricultura, obligo al hombre
primitivo a formar comunidades en las que la ayuda mutua permite vencer la resistencia de
la naturaleza es así como surgen las ideas jurídicas de propiedad y posesión. Al paso del
tiempo las comunidades primitivas se convierten en países, y de las luchas de los diversos
países surgen esclavos y amos, esto es: la estratificación social, al mismo tiempo que el
"derecho internacional". Las antiguas aldeas, ahora grandes ciudades se ven obligadas a
diversificar su producción para competir en un mundo primitivamente capitalista, lo que
permite una división del trabajo y por tanto propicia el surgimiento del comercio, y es aquí
al fin donde encontramos los primeros documentos jurídicos, escritos en alfabeto
cuneiforme que tratan sobre dichas actividades lucrativas. Pero tal vez, lo que realmente
marca a la historia del Derecho, es el momento es que se busca mantener un documento de
forma permanente, grabándolo en materiales que resistan con facilidad el paso de los años.
Es tal vez el código de Hamurabi el más famoso de los que se conoce en la actualidad, sin
ser el primero, ya que los sumerios han dejado huella profunda, aunque escasa, de su
sistema de derecho. Este código que "después de una pomposa introducción mística, llena
de autoalabanzas…" contiene 280 preceptos de los cuales 60 no se entienden en lo
absoluto, nos hace encontrar algunos conceptos sobre deudas, delitos (ley del talión),
matrimonio, divorcio, patria potestad, derecho sucesorio y contratos de comisión, de
prestación de servicio y arrendamiento. Parecería maravilloso el legado jurídico de este
documento, sin embargo, al compararlo con los pocos documentos de este tipo que se
poseen de los sumerios sólo nos demuestra que es un código mal sistematizado que marca
un retroceso en el ejercicio del Derecho, ya que los sumerios manejaban ya en sus textos la
reparación del daño, elemento que desaparece en el código de Hamurabi. analizando al
derecho egipcio, cuya cúspide jurídica era la cúspide administrativa o al derecho hitita que
se maneja por normas aisladas o tal vez al derecho hebreo, fantástico por la simbiosis que
se produce entre su religión y su Ley, ¿por qué no? Revisar el derecho de los olmecas,
teocrático y donde la mujer no gozaba de ningún status, o el derecho maya que jugaba a la
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cuerda floja entre el perdón del ofendido o la ley del talión, o el rarísimo derecho
chichimeca, de triunviratos y residencias matrilocales, o el derecho azteca, que se alimentó
de la sabiduría tolteca y donde la posesión de la tierra, las clases sociales, y por supuesto la
familia, estaban perfectamente regulados. Y finalmente hundirnos en el derecho español
híbrido de derecho romano y derecho canónico que se deformo en México porque tuvo que
adaptarse a las costumbres del país. Sin embargo, es preferible entrar directo a la base
teórico-histórica del Derecho Contemporáneo: El Derecho Romano; gran parte de las
normas jurídicas modernas son de origen romano, ya sea por sus raíces históricas en
occidente, sea por la occidentalización que han sufrido algunos derechos de oriente. La
aportación en materia jurídica de Roma al mundo ha sido principalmente en materia de
derecho privado al igual que en materia técnica jurídica. Así que corresponde ver lo útil que
es aún el estudio del Derecho Romano en los tiempos modernos. Nuestro derecho actual,
tiene por orígenes las costumbres y el Derecho Romano, títulos enteros del código civil, en
especial lo tocante a las obligaciones, han sido sacados de esta fuente. Fueron modelo ya
que poseemos no sólo las leyes, sino las aplicaciones que los jurisconsultos romanos
hicieron de estas, las cuales se distinguen por una lógica impecable, llenas de análisis y
deducción, y que nos permiten observar la perfección en la interpretación jurídica, deseable
en todo jurista moderno. Las primeras leyes que se dictan para América , fueron protectoras
de los indios, pero a la vez condicionadas a la reducción de los naturales a la fe católica,
En la América hispana durante el periodo colonial, estuvieron vigentes dos sistemas
jurídicos; el Derecho indiano y el Derecho castellano tradicional.
A partir de 1.776 la creación en Venezuela de la Intendencia, de la Capitanía General, de
la Real Audiencia y el Real Consulado, constituyen las Instituciones fundamentales de
nuestra integración jurídica y política.
¿QUÉ ES EL DERECHO?
Etimológicamente el término “derecho” proviene de los tiempos de la Edad Media y de
la voz latina directum, que se empleaba en ese entonces con un sentido moral o religioso.
Se refería a aquello que no se desviaba ni para un lado ni para el otro, es decir, aquello que
era considerado “recto”, “justo” y conforme a las normas del momento. Su uso luego fue
similar al de la voz ius, empleada en la Antigua Roma para referirse al ley y los asuntos
legales. De esta última provienen términos como justicia (iustitia) o justo (iustus).Por
eso, el estudio del derecho es también el estudio de la idea de justicia de una sociedad y de
su evolución en el tiempo. En el surgimiento de esta noción intervienen no sólo la
racionalidad humana y la voluntad de establecer un código común con el cual regirse y
garantizar la paz social, sino también componentes de índole cultural, o sea, moral,
religiosa, etc.
Mientras que su definición está dada por dos cosas distintas, aunque estrechamente
relacionadas:
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Por un lado, el conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada
elige regir su vida social, para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad,
y que el Poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia.
Y, por otro lado, la ciencia social que se dedica al estudio, la interpretación y el
ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios, en contacto con otras
disciplinas como la política, la economía, la sociología, la historia y la filosofía.
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO.
El derecho se puede caracterizar a grandes rasgos de la siguiente forma:
1. Proviene de la Antigüedad. La comprensión actual de las leyes y del mundo
jurídico debe mucho de su ser a las leyes de la Antigua Roma (el Derecho romano),
y a los profundos cambios filosóficos que se dieron en Occidente durante
el Renacimiento, gracias a la influencia del Humanismo y después de la Ilustración.
2. Es de carácter normativo. Se trata generalmente de reglas obligatorias
de conducta.
3. Se sustentan en la bilateralidad. Requiere de la interacción de dos o más personas,
de manera recíproca, dado que las leyes funcionan de manera heterónoma: la
sociedad (afuera) nos impone las normas a los individuos con los que debemos
regirnos, sin importar en principio si estamos o no de acuerdo.
4. Lo anterior conduce a la coercibilidad del derecho. Esto es, que las normas del
derecho se amparan en la fuerza para ser obedecidas, y dicha fuerza se la otorga al
Estado el monopolio de la violencia.
5. Aspira a la inviolabilidad. O sea, que castiga con sanciones a quienes violentan las
normas, para impedir que el hábito de romperlas termine por despojarlas de su
sentido.
6. Opera como un sistema de normas. Que se establecen de manera ordenada,
convergente, evitando yuxtaposiciones y arbitrariedades. Se trata de un aparato
jurídico.
FUENTES DEL DERECHO.
Se conoce como “fuentes” al conjunto de hechos, decisiones, leyes y ordenanzas de las
cuales proviene el contenido del derecho vigente en un lugar y momento determinados. Es
decir, son el conjunto de textos, tradiciones y normas a las que puede acudirse para conocer
el fundamento del modelo de justicia de una sociedad, y así saber qué decisiones tomar.
Las fuentes del derecho pueden ser generalmente de tres tipos distintos:
a) Fuentes históricas. O sea, documentos más o menos antiguos que conforman la
historia del derecho y dicen cómo se resolvieron dilemas en el pasado, cómo se
conformaron las leyes, etc.
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b) Fuentes materiales. También llamadas “reales”, ya que provienen de la realidad,
son el conjunto de hechos o eventos que motivan la toma de decisiones o la
formulación de nuevas leyes, y que impulsan al derecho a su constante actualización
y crecimiento.
c) Fuentes formales. Esto es, las fuentes que provienen de la actuación misma del
Estado, la sociedad y/o del aparato jurídico, así como las puestas por escrito en la
documentación jurídica o legal. Esto incluye lo siguiente:
La costumbre (lo consuetudinario). En la medida en que las cosas se
tienden a hacer como siempre se han hecho. El derecho responde a su
misma tradición cultural y social.
La doctrina. Que son el conjunto de reflexiones y disposiciones
generadas apartir del estudio de la literatura jurídica.
La jurisprudencia. O sea, el conjunto de las decisiones pasadas que han
tomado los órganos judiciales, y que sirven de antecedente para habilitar
nuevas decisiones, de modo tal que la ley se aplique siempre más o
menos de la misma manera ante las mismas situaciones.
Los principios generales del derecho. Que son los conceptos más
básicos y fundamentales de todo acto legal.
La legislación y la ley. En lo cual se halla incluido el contenido de la
Carta Magna o Constitución Nacional, así como las decisiones del Poder
Legislativo, y el cuerpo de las leyes vigentes de una nación.
Los tratados internacionales. Ya que todo país firmante se compromete
a cumplir con su palabra frente a terceras naciones.
DIVISION DEL DERECHO
El derecho es una disciplina de gran alcance, que se divide en las siguientes ramas y
subramas:
1. DERECHO PÚBLICO. Que se ocupa de la regulación y el estudio de las relaciones
entre el sector privado (los individuos y las entidades privadas que componen) con los
distintos órganos del poder público (Estado), o incluso de estos últimos entre sí mismos.
Se compone de las siguientes subramas:
1.1. Derecho político. Dedicado al estudio de las formas de gobierno, los métodos
electorales, las relaciones de mando y obediencia, y otras formas de participación y
relación política.
1.2. Derecho constitucional. Ocupado en el estudio de las leyes fundamentales que
componen a todo Estado, especialmente las que tienen que ver con derechos
básicos y con la organización misma del poder público.
1.3. Derecho administrativo. Centrada en la administración pública, obviamente. Esto
quiere decir que analiza la regulación del Estado y sus organismos, así como de
los servicios públicos, y el manejo financiero del sector público.
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1.4. Derecho migratorio. Dedicado al cuerpo de normas que regulan el tránsito y la
radicación de personas provenientes del extranjero, así como la emigración y
repatriación de personas y bienes nacionales
1.5. Derecho procesal. Dedicado a la revisión de los mecanismos de solución
de conflictos que establece la Ley, es decir, del llamado “proceso” y sus actores:
tribunales, organizaciones, etc.
1.6. Derecho internacional público. Cuyo centro de interés lo constituye la relación
entre los distintos Estados del mundo, así como de la conducción de los organismos
internacionales multilaterales, como la ONU.
1.7. Derecho penal. Encargado del aspecto punitivo del Estado, o sea, de la
determinación de la sanción para los delitos y de la prevención de la criminalidad.
1.8. Derecho tributario. También llamado “derecho financiero”, tiene que ver con la
recaudación, clasificación e implementación de los tributos o impuestos por parte
del Estado.
2. DERECHO PRIVADO. Que se ocupa de las relaciones civiles, mercantiles o del tipo
que sea que atañen a los actores privados en situación de igualdad, sin que el Estado sea
uno de ellos. Su propósito es garantizar la justicia en el trato entre privados. Se
compone también de diversas sub-ramas:
2.1 Derecho civil. Encargado de regular las relaciones jurídicas de la vida cotidiana de
los individuos, tales como los vínculos familiares, los matrimonios y los divorcios,
la patria potestad, el registro civil, la propiedad, las sucesiones, etc.
2.2 Derecho mercantil. Encargado similarmente de velar por la regulación de los actos
comerciales o financieros entre privados, tales como ventas, compras, alquileres,
traspasos, inversiones, etc.
2.3 Derecho internacional privado. Cuya diferencia respecto del derecho
internacional público está en que su atención se centra en la actividad privada
(comercial, por ejemplo) que no involucra a los Estados como actores, sino a
privados, pero que tiene lugar entre países o regiones diferentes.
3. DERECHO SOCIAL. Por último, abarca el conjunto de regulaciones que velan por la
defensa de los débiles dentro de la sociedad, en miras de hacer de ella un lugar más
justo, y sostener la convivencia y la paz social entre las clases sociales. Abarca las
siguientes subramas:
3.1. Derecho laboral. También llamado Derecho del trabajo, se centra en la regulación
de las relaciones laborales, para garantizar que se den de acuerdo a la ley y a las
distintas convenciones entre los sectores involucrados.
3.2. Derecho económico. Cuyo interés se centra en los métodos y las medidas en que el
Estado puede intervenir en la actividad económica, para aplicar regulaciones,
incentivos u otro tipo de mecanismos de promoción del consumo, y brindando
justicia a la cadena productiva toda.
3.3. Derecho agrario. Encargado de regular los problemas que tengan que ver con la
propiedad y la explotación de la tierra, especialmente en los ámbitos agrícolas y
pecuarios.
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3.4. Derecho ambiental. O Derecho ecológico, el cual vela por la defensa del medio
ambiente y la flora y fauna de una nación, protegiéndola de los abusos y las
irresponsabilidades de la actividad económica (o de cualquier otro tipo) humana.
OBJETIVO # 2
¿QUÉ ES UNA LEY?
Una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad
competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los
individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia
armoniosa dentro de una sociedad. Son de carácter coercitivo, esto significa que en caso de
que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a
la persona o institución correspondiente. Por eso, muchas veces los individuos deben
someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas
CARACTERÍSTICAS DE LAS LEYES
1. Obligatorias. Deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en
el territorio en el que rijan esas leyes, incluso, cuando estas vayan en contra de la
voluntad del individuo. El no conocimiento de la ley no es excusa para su no
cumplimiento.
2. Impersonales. Son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos y no
a una sola persona.
3. Abstractas. Se aplican en todos los casos, lo que implica un número de casos no
establecidos ni particularizados.
4. Permanentes. Son formuladas con carácter indefinido y permanente, solo dejan de
tener vigencia cuando son subrogadas, abrogadas o derogadas a partir de leyes
posteriores.
5. Irretroactivas. Regulan hechos que se desarrollan luego de su sanción por lo que no
rigen sobre conductas anteriores a su aparición.
6. Generales. Son aplicables a todos los individuos, sin excepciones.
7. Coercitivas. Su no cumplimiento implica la imposición de una pena o castigo.
PROCESO DE CREACIÓN DE LA LEY
Existe todo un proceso para la creación de una Ley, denominado “proceso legislativo”, el
cual corre a cargo normalmente de los Diputados y Senadores. No obstante que mediante el
principio de División de Poderes consagrado en nuestra Constitución, le corresponde al
Legislativo la creación de leyes, bajo ciertas circunstancias (extraordinarias), surge como es
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lógico un régimen de excepción, el Congreso da facultades temporales al Ejecutivo para
legislar, originándose la reunión de dos poderes en un solo individuo (Presidente). El
Proceso Legislativo pasa por las siguientes fases: iniciativa, discusión, aprobación, sanción,
publicación e iniciación de la vigencia.
1. Iniciativa: se presenta la iniciativa de Ley ante el Congreso de la Unión; la formación de
las leyes puede comenzarse indistintamente en cualquier de las dos cámaras (diputados -
senadores), con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todas las cuales deberán discutirse primero en
la Cámara de Diputados. El proyecto de Ley puede sufrir modificaciones, o bien puede ser
rechazado.
2. Discusión: las cámaras deliberan acerca de las iniciativas para determinar si son o no
aprobadas. A la cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama
Cámara de Origen, a la otra se le denomina Revisora.
3. Aprobación: Es necesario que se acepte el proyecto de ley por las Cámaras. Aprobado
un proyecto en la cámara de su origen, pasará para la discusión a la otra, si ésta lo aprobare
se remitirá al Ejecutivo para que lo acepte o lo rechace. Si algún proyecto fue rechazado en
su totalidad por la Revisora, pasará de nuevo a la de Origen con las observaciones que se le
hicieren. Y si algún proyecto fue desechado en parte, o modificado, o adicionado por la
cámara Revisora, la nueva discusión versará únicamente sobre lo desechado o sobre las
reformas Universidad del Desarrollo Profesional Preparatoria Derecho I o adiciones sin
poder alterar de manera alguna los artículos antes aprobados. Todo proyecto de ley que
fuere desechado en la Cámara de su Origen, no podrá volverse a presentarse en las sesiones
del año.
4. Sanción: aprobado un proyecto de ley por el Congreso, pasará al Ejecutivo para que
haga las observaciones que estime convenientes. Se denomina sanción a la aceptación de un
proyecto hecho por el Poder Ejecutivo (presidente). La facultad que tiene el Ejecutivo de
hacer observaciones a los proyectos de ley se llama “derecho de veto”.
5. Publicación: las leyes para que surtan sus efectos tiene que ser dadas a conocer a
quienes deben cumplirlas; no basta la aprobación de las Cámaras y del Presidente de la
República, sino que es necesario e indispensable que sea conocido por todos los habitantes
del país, para tal efecto es necesario que se publiquen en el periódico oficial del Estado,
llamado Diario Oficial de la Federación, después de lo cual se reputa conocido por todos.
6. Iniciación de la Vigencia: es cuando entra en vigor una ley con toda su fuerza
obligatoria. Dos sistemas existen para que las leyes inicien su vigencia: sucesivo y
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sincrónico. El sucesivo está regulado de la siguiente manera: “las leyes, reglamentos,
circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten
efectos tres días después de su publicación oficial”. El tiempo que existe entre el momento
de la publicación de la ley y aquel en que comienza su vigencia se denomina Vacatio Legis.
El sistema sincrónico consiste en que “si la ley, reglamento, circular o disposiciones de
observancia general fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día con tal de
que s u publicación haya sido anterior.”
LA COSTUMBRE
La costumbre es la práctica habitual que tiene una comunidad para actuar o proceder
respecto a determinada situaciones, que en algunos casos tiene como finalidad regular
situaciones de la cotidianidad económica y negociar en dicha comunidad.
CLASES DE COSTUMBRE.
La doctrina ha clasificado la costumbre en tres clases: secundum legem, praeter legem y
contra legem.
Costumbre Secundum legem o según la ley.
Se trata de la costumbre que por expresa consideración o remisión legal adquiere la fuerza
de ley.
La Corte constitucional en sentencia ya referida dice sobre esta clase de costumbre:
«Costumbre secundum legem es la norma que adquiere su carácter de tal, y, por
consiguiente, su fuerza obligatoria, por la expresa referencia que a ella hace la ley. Es el
caso de las reparaciones locativas, definidas por el artículo 1998 del Código Civil como
"las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios"; o de la presunción
simplemente legal de hacerse a prueba "la venta de todas las cosas que se acostumbra
vender de ese modo", presunción de que trata el inciso segundo del artículo 1879 del
mismo código.»
Existe una ley que considera la costumbre como fuente de derecho, que la complementa o
se sirve de auxiliar.
Costumbre praeter legem o fuera de la ley.
La costumbre praeter legem hace referencia a lo que no está regulado por la ley y por tanto
no se considera ilegal.
Die la RAE:
«Costumbre que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las
leyes.»
Dice la Corte constitucional:
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«Costumbre praeter legem es la relativa a un asunto no contemplado por la ley dictada por
el legislador.»
Es un asunto respecto al cual la ley no se refiere ni en forma positiva ni negativa, ni lo
permite ni lo prohíbe, de modo que ante a la ausencia absoluta de una regulación legal en
cualquier sentido resulta válido recurrir a la costumbre, en tanto así se han resuelto
situaciones similares en el pasado.
Costumbre contra legem o contraria a la ley.
Es la práctica que va contra la ley, que contaría abiertamente una disposición legal.
Señala la Corte:
«Costumbre contra legem es la norma contraria a la ley creada por el Estado, ya se limite a
la inobservancia de la misma, o establezca una solución diferente a la contenida en ella.
Los dos casos implican que la ley escrita entra en desuso.»
En este caso hay una ley que regula el asunto, pero hay una costumbre que es contraria a
esa ley.
En Colombia la costumbre contra legem es ilegal por expresa disposición del artículo 8 del
código civil como ya se anotó, pues ninguna costumbre tiene fuerza contra la ley.
DIFERENCIA ENTRE LA COSTUMBRE Y LA LEY.
La diferencia fundamental entre la costumbre y la ley, consiste en que la segunda se crea
por un acto consciente de un órgano del Estado al cual le está atribuida la función de
crearla, en tanto que la primera resulta de la conducta instintiva e inconsciente de la
comunidad.
LA JURISPRUDENCIA
La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico mediante la interpretación de
la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Un amplio sector de la doctrina
define a la jurisprudencia como el conjunto de fallos firmes y uniformes de los tribunales.
La Jurisprudencia se crea a través de una sentencia o sentencias que dictan los Tribunales o
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de sentencias sobre casos reales que son
sometidos ante dichos órganos y que al resolverse los casos pueden formar jurisprudencia
LA DOCTRINA
Una doctrina (del latín doctrīna) es un conjunto global de las concepciones teóricas
enseñadas como verdaderas por un autor o grupo de autores. Se convierte en una guía para
abogados, magistrados y jueces en los diferentes procesos e instancias. Puede tener una
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dimensión ideológica que puede
ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social, militar, etc. Las
doctrinas a veces pueden ser consideradas falaces, sofísticas o dogmáticas por su origen
religioso o mitológicos. Cuando la doctrina se utiliza en casos reiterados en el Tribunal
Supremo, se convierte en jurisprudencia y su fuerza es mayor.
OBJETIVO # 3
¿QUÉ ES UN SUJETO DE DERECHO?
En el derecho y las ciencias jurídicas, se entiende por sujeto de derecho
a cualquier entidad individual o colectiva a la que se le pueda atribuir capacidad jurídica.
Dicho de otro modo, se trata de cualquier persona (natural o jurídica) con derechos
y obligaciones. Por lo general, “sujeto de derecho” es equivalente a “persona”.
¿QUÉ ES UNA PERSONA NATURAL?
Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o
condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que
al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera
mercantiles
¿QUÉ ES UNA PERSONA JURÍDICA?
Es una sociedad conformada por una o más personas, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones, la cual puede ser representada de
manera judicial o extrajudicialmente. Esto quiere decir, que la persona jurídica puede ser
representada por una o más personas jurídicas y/o naturales. La personería jurídica, sirve
para darle reconocimiento a esa persona “ficticia”, la cual se le denomina con un nombre
que la identifica como empresa legalmente constituida. De esta manera, dicha sociedad
puede asumir obligaciones y contraer responsabilidades necesarias para poder desarrollar o
llevar a cabo una actividad económica.
¿QUÉ ES EL OBJETO DE DERECHO?
Se entiende por objeto del derecho las cosas, los bienes corpóreos o incorpóreos sobre
los cuales versa o en las cuales incide una relación jurídica. También se ha convenido en
llamar objeto de derecho lo que cae bajo el poder del hombre y contenido de los mismos lo
que podemos obtener a causa del derecho.
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En nuestro ordenamiento jurídico también puede ser objeto de derecho “as prestaciones;
aquellas conductas que un sujeto de derecho debe hacer o no hacer en virtud de lo dispuesto
por una o más normas jurídicas determinadas Sin embargo es necesario distinguir ese
concepto, del concepto de objeto del derecho en cuanto objeto de la prestación misma. En
este sentido objeto del derecho es todo aquello susceptible de una relación o protección
jurídica.
CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS
.
A) SEGÚN SUS CUALIDADES FISICAS Y JURIDICAS
B) SEGÚN SU RELACION DE CONEXIÓN RECIPROCA DE LA COSAS
C) SEGÚN LA APROPIABILIDAD EN RAZON DE SU PERTENENCIA
A) SEGÚN SUS CUALIDADES FISICAS Y JURIDICAS
1) Cosas corporales y cosas in corporales (materiales e inmateriales, o corpóreas e
incorpóreas).
Corporales: En la doctrina actual son corporales las cosas perceptibles por los sentidos (no
solo por el tacto) o por medio de instrumentos idóneos. En consecuencia son corporales: un
edificio, un animal, el gas, la electricidad, el vapor, las energías fonética y óptica.
Incorporales: son incorporales las cosas que tienen una entidad intelectual, o de otra forma
expresada, los que son intelectuales, o de otra forma expresada, los que son
intelectualmente perceptible: la creación del ingenio (obra literaria, artística, científica), el
nombre comercial, la marca comercial.
Gayo distinguió las cosas que no caen bajo el sentido del tacto: cosa incorporales: la
herencia, el usufructo, las obligaciones, el derecho de servidumbre.
2) Cosas específicas, cosas genéricas y de género limitado
Cosas especificas: (Cosas individualmente determinada) es la desigualdad por su
caracteres propios que la distinguen de todas la demás de su especie o genero; a veces se la
designa como “cuerpo cierto o determinado” ejemplo: un ejemplar de un libro identificado
y autografiado por el autor.
Cosas genéricas: las cosas genéricas se distinguen únicamente por “determinada cualidad
no individualizante”.
La determinación de la cosa genérica se practica a través de la agrupación de todos los
caracteres a las entidades agrupadas en su género o especie. Ejemplo: un carro, una casa,
una silla.
Las cosas genéricas se especifican, en el momento del cumplimiento de la obligación, por
el peso, número o medida. Ello da lugar a la subespecie de las cosas de género limitado,
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bienes no caracterizados en su individualidad, pero que son distintos por su cualidad o
procedencia- si no son de cantidad limitada- por su pertenecía a una mayor cantidad de
cosas homogéneas. Ejemplo: los cientos de barriles de petróleo transportados en tal nave.
3) Cosas fungibles cosas infungibles:
Cosas fungibles: son aquellas que pueden ser sustituidos indiferentemente por otras, en una
relación jurídica, por tratarse de bienes idéntico desde el punto de vista de su valoración
social.
Cosas infungibles: no pueden ser sustituido por otro de la misma calidad.
4) Cosas consumibles y cosas inconsumibles:
Cosas consumibles: son cosas consumibles los que se destruyen por el uso en forma
inmediata (combustible, comida) ejemplo: tales entidades no prestan utilidad al hombre si
ni por la pérdida de su individualidad.
Cosas incomsumibles: se puede hacer uso prolongado o reiterado para obtener el
aprovechamiento, sin que ello lo implique destrucción de la cosa o privación de la misma.
5) Cosas deteriorables y cosas no deteriorables
Cosas deteriorables: son aquellas que experimentan desmejora por su utilización reiterada,
lo que puede tomarlo inservible aun cuando no los agote, aparecen como sub especies de
las cosas inconsumibles. La destrucción más o menos sensible sufrida por un bien no altera,
sin embargo su naturaleza.
La deteriorabilidad o indeteriorabilidad de una cosa surge de su conexión al uso a que está
destinada y no del transcurso del tiempo, sin que ello signifique que este factor no juegue
papel alguno en la producción del desgaste. Así, una estatua, un cuadro, se deterioran en el
curso del tiempo, mas por ello son bienes deteriorables jurídicamente.
6) Cosas divisibles y no divisibles.
Cosas divisibles: físicamente todas las cosas son divisibles, jurídicamente son divisibles las
cosas susceptibles de ser fraccionadas conservando sus partes a misma función y esencia
del todo y un valor proporcionado a este ejemplo: un fundo.
Cosas indivisibles: son indivisibles los bienes que no se presta a un fraccionamiento con
iguales proyecciones ejemplo un libro una máquina.
7) Cosas presentes y futuras:
Cosas presentes: se conceptúan como presentes las cosas existentes en natura en el
momento de ser tenido en cuenta. Únicamente las cosas presentes constituyen objeto de la
propiedad, de la posesión y de los oros derechos reales.
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Cosas futuras: “strictu sensu” no existe en el acto, pero su existencia puede ser
racionalmente esperada con un grado mayor o menor de probabilidad. Ejemplo: la cosecha
de una finca.
B) SEGÚN SU RELACION DE CONEXIÓN RECIPROCA DE LAS COSAS
1) Cosas simples y cosas compuestas:
Cosas simples: se define por tener sus elementos en tal forma cohesionados o fusionados
entre sí, que los mismos no pueden separarse sin destruir o alterar la fisonomía del todo.
Ejemplo: un animal, una planta.
Cosas compuestas: son la resultante de la conjugación material de varias cosas, cada una de
las cuales conserva su individualidad y son separables, mediante descomposición del todo.
Cada uno de estos elementos posee individualidad propia. Ejemplo: un automóvil está
integrado por la carrocería, motor, las llantas.
2) Cosas principales y accesorias:
Cosas principales: son aquellas que por su función económica-social, suministra la mayor
suma de aprovechamiento o de utilidad a un sujeto.
Cosas accesorias: sirve de complemento a otra, reputada como principal, o le está
subordinando, o coadyuva en hacer factible su función. Artículo de código civil
venezolano 572, 3era parte y 573.
3) Frutos gastos y mejoras:
Fruto: es todo aquello que proviene de la cosa periódicamente sin sufrir alteración, como
los frutos de las plantas y los animales.
Mejoras: toda la intensión que puede tener cualquier persona de crear una mejoría de la
cosa para obtener un mayor beneficio económico.
Gastos: son la erogaciones que se realizan en la cosa para conservarla (gastos de
conservación) o para incrementar su función económica o su rendimiento (gastos útiles).
C) SEGÚN SU APROPIABILIDAD O EN RAZON DE SU PERTENENCIA.
1) Por su apropiabilidad (cosas apropiables e inapropiables).
Las cosas sin propietarios, o son bienes comunes existentes en medidas limitadas de modo
que todos pueden aprovecharlas (communis ómnium: el aire, el agua del mar). Sin que ellos
se identifique con un impedimento o restricción al uso indistinto de todos los miembros de
la comunidad; o son res nullius (cosas de nadie o inapropiadas).
La res nullius: son apropiables por el primero que tome posesión efectiva, con ánimo de
dueño, sin restricción alguna. Por ejemplo: los animales objetos de caza y pesca y los
bienes abandonados.
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2) Por la susceptibilidad de trafico jurídico.
a) cosas susceptibles de tráfico absoluto: (res in commercium)
b) cosas no susceptibles de tráfico (res extra commerium).
c) cosas de tráficos restringidos y de tráficos prohibido: tal prohibición obedece a
motivación de seguridad o de salubridad pública (venenos, explosivos, estupefacientes) o
de intereses, económicos, fiscales, artísticos o históricos.
3) Por el carácter de la pertenencia (bienes de dominio público y bienes de dominio
privado).
a) Bienes del dominio público: son las que satisfacen necesidades colectivas ejemplo:
caminos, lagos, ríos, murallas, fosas, y demás bienes semejantes.
b) Del dominio privado: los bienes del dominio privado pueden enajenarse de conformidad
con las leyes que les concierne. (art. 543 Código Civil).
CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS
Los hechos que pueden integrar el supuesto de hecho a los que la norma les vincula
consecuencias jurídicas (hechos jurídicos) son muy variados y se han hecho de ellos
distintas clasificaciones y subclasificaciones. En primer lugar, ellos pueden ser naturales y
humanos, según que se verifiquen sin o con el concurso de la acción humana,
respectivamente. Hechos simples y hechos complejos, según que el supuesto normativo
esté constituido uno o por varios hechos singulares. Hechos positivos o negativos, según
que consistan en una realización o en una omisión. Los hechos humanos se distinguen en
voluntarios e involuntarios. Los voluntarios, a su vez se dividen en lícitos e ilícitos; los
primeros se subdividen en actos o negocios jurídicos y actos meramente lícitos o simples
actos lícitos, y los ilícitos se subclasifican en dolosos y culposos. Los hechos humanos
involuntarios pueden ser conformes o contrarios al ordenamiento jurídico.
¿QUÉ ES UN ACTO JURÍDICO?
Los actos jurídicos son aquellos que mediante un escrito, que firman de común acuerdo
distintas partes, especifican una serie de derechos y obligaciones para esas partes, sean
estas personas físicas o jurídicas. Por ejemplo: el pago de una deuda, la registración del
nacimiento de un niño, la compra de un inmueble.
¿QUÉ SON LAS RELACIONES JURÍDICAS?
Se denomina relaciones jurídicas al vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según
el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos
Introducción al Derecho.
acordados o prestablecidos en la Ley. También puede verse como el correlato jurídico de
las relaciones sociales, es decir, la reglamentación jurídica que las controla y les confiere
existencia legal.
ELEMENTOS DE LAS RELACIONES JURÍDICAS:
Las relaciones jurídicas operan en base a cuatro elementos básicos o fundamentales, que
son:
El acreedor o sujeto activo. Quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una
obligación, ya sea de pago o de otra naturaleza.
El deudor o sujeto pasivo. Quien es la persona obligada por ley a cumplir un acuerdo
previo o a actuar de una manera determinada.
El objeto prestacional. Que es una acción regulada jurídicamente, como es dar algo en
tenencia, dar algo en propiedad, hacer o no hacer, etc.
El vínculo jurídico o vínculo de atribución. El mismo consagrado en la Ley y que le
permite al acreedor demandar del deudor el cumplimiento de una acción determinada.
¿QUÉ FUE EL CÓDIGO HAMMURABI Y LA LEY DEL TALIÓN?
Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo, donde se regula la vida social y
económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal,
basado por lo general en la conocida “Ley del Talión”, o lo que es lo mismo “ojo por ojo,
diente por diente”
Introducción al Derecho.