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Evolución del Derecho Romano

El derecho romano abarca desde 75 a.C. hasta la muerte de Justiniano I en 565, diferenciándose entre derecho público y privado. Durante la época arcaica, Roma se organizó como una ciudad-estado con un rey y un senado consultivo, mientras que la transición a la república trajo conflictos entre patricios y plebeyos, resultando en las Doce Tablas como la primera codificación legislativa. En la época clásica, el sistema político se centró en el príncipe, quien acumuló poder y transformó las instituciones, mientras que las fuentes del derecho se diversificaron con edictos, rescriptos y mandatos imperiales.

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Evolución del Derecho Romano

El derecho romano abarca desde 75 a.C. hasta la muerte de Justiniano I en 565, diferenciándose entre derecho público y privado. Durante la época arcaica, Roma se organizó como una ciudad-estado con un rey y un senado consultivo, mientras que la transición a la república trajo conflictos entre patricios y plebeyos, resultando en las Doce Tablas como la primera codificación legislativa. En la época clásica, el sistema político se centró en el príncipe, quien acumuló poder y transformó las instituciones, mientras que las fuentes del derecho se diversificaron con edictos, rescriptos y mandatos imperiales.

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Apuntes derecho romano

14/9/22

Derecho romano: conjunto de normas y principió por el que se rigió el pueblo romano. Abarca
desde la función de Roma 75 a.c hasta muerte de Justiniano I (565)

Ya diferencian entre derecho público y privado (relación de los particulares entre sí).

EXAMEN 1 DIAPO CAE

ÉPOCA ARCAICA

(s. VIII a.C - med.s. V a.C)

Conformación de la ciudad por la unión de etruscos, latinos y sabinos.

Se configuran como una ciudad-estado. Y acuerdan ser gobernado por un rey.

En el escalón más bajo está la familia. La gens es una agrupación de familias con un origen
común.

Segundo escalón, son las asambleas populares, en este momento son 2, la primera es la
comitia calata conformada por una división realizada entre los tres grupos primigenios que dan
origen a la ciudad. Posteriormente se produce una reordenación administrativa la comitia
curiata, con diez nuevas comitias por cada grupo haciendo un total de 30.

El rey es una figura unipersonal, vitalicia y con un poder prácticamente absoluto además de ser
el sumo sacerdote, jefe del ejército y ejecuta y dicta leyes y sentencias. Al no poder asumir
toda las funciones se crea la figura de los delegados reales en materia jurisdiccional y militar. Y
el delegados urbi que cuida la ciudad cuando el rey marcha en campaña. Por último, aparece la
institución del senado, un consejo de ancianos, todos aquellos padres de familia y padres
gentis que eran de mayor edad, el senado lo presidirían aquellos con más riqueza. Se trata
hasta el principado de un órgano meramente consultivo, que en el mejor de los casos puede
condicionar la decisión del rey, pero nunca imponer. Su principal función es mantener la paz
social en el periodo entre la muerte de un rey la elección del siguiente, ya que se trata de una
monarquía electiva y no hereditaria. Durante este período los senadores asumen ordenados
por antigüedad las funciones del rey durante 5 días cada uno hasta la elección del nuevo rey.

Este sistema dota a Roma de una cierta estabilidad lo que le permite su expansión. En el año
510 los páter gentis deciden la expulsión del rey y todos sus descendientes del territorio
romano constituyéndose así una república.

Se mantiene el senado y las asambleas populares. Además, se crean las magistraturas

Durante esta época de transición que dura 100 años surge un conflicto entre patricios y
plebeyos. Ambos eran estamentos cerrados y no podían casarse entre sí. También hay
diferencias económicas con los plebeyos con un mayor poder. A los patricios no se les permitía
su participación en las instituciones políticas. Lo que se busca con este conflicto social es la
igualdad entre ambos estamentos, la isonomía jurídica.

De esta forma mediante las doce tablas se les concede a los plebeyos una serie de derechos
por parte de los patricios. Hasta la promulgación de las 12 tablas imperaba en Roma la

1
costumbre, los mores maiorum. A los romanos les gustaba mantener la tradición ya que
aquello era lo que les había hecho grandes.

De ahí la importancia de las doce tablas ya que es el primer intento de división entre el
Derecho y el Derecho de índole religiosa, los imperativos religiosos.

Las doce tablas hablan de derecho civil, hereditario, familia, propiedad, relaciones de vecindad
o penal o cuestiones de religión. Es la primera codificación legislativa de Roma.

Las doce tablas no suelen caer en examen.

ÉPOCA PRECLÄSICA O REPUBLICANA

El senado continuó siendo una institución formada por patricios, los senadores más antiguos
son conocidos como patres maiorum y los más noveles minorum Gentium, conjuntamente
forman los padres de la patria. El número asciende de los 300 senadores en la época
monárquica a los 600 en época republicana.

PREGUNTA POR SI EL SENADO ES CONSULTIVO O TIENE CAPACIDAD VINCULANTE.

Tenían atribuciones de política exterior, los embajadores tenían que comparecer ante el
senado, y eran los que dictaminaban el triunfo por las victorias militares. También tienen
competencias en la política provincial designando a los procónsules para que continuara con
sus funciones en las provincias.

También tienen funciones en HP en materia religiosa y en materia jurisdiccional.

Las asambleas populares son parcialmente heredadas de época monárquica

En época romana para acceder a las asambleas había que cumplir con ciertos criterios curias,
centurias y tributos. Se mantiene la división por curias en 10 por tribu, 196 centurias.

Los comicios curiados se convocan cuando hay que llevar a cabo ciertas ceremonias religiosas,
competencias de carácter judicial en la adrogatio por la adopción de un pater familia, también
con el otorgamiento de un testamento y el de esta herencia que debía pasar por este comicio.
También tenían potestad legislativa en la censoria y para la declaración formal de guerra a otra
comunidad exterior y que necesita también la aprobación del senado.

Los comicios por centurias tenían atribuciones electorales con la elección de magistrados sine
imperium tenían también atribuciones legislativos el senado y otros magistrados podrían
proponer leyes y los comicios centuriados debían aprobarla o hacer una enmienda a la
totalidad, los reos podrían también interpelar su pena y que los comicios pudieran revisar esa
pena.

Los comicios tribunados se encargaban de la elección de los magistrados que carecían de


imperium y dependiendo de la proposición de ley tenían también potestad de aceptar o

2
denegar leyes propuestas por senado, al igual que los comicios centuriados podían revisar
penas esta vez de carácter civil.

Concilia plebis, de aquí surgen los plebiscitos . A su vez se crean los contiones que se trataban
de reuniones informales y debates.

MAGISTRATURAS

Las magistraturas republicanas se organizan por temporalidad con magistraturas ordinarias y


extraordinarias . Otro criterio es el del prestigio con donde se dividen en mayores y menores.
Por último según el poder es decir la potestad, en la parte más alta de estas potestas se
encuentra el imperium.

PREGUNTA DE EXAMEN

Características de las magistraturas:

- Anualidad y electividad todas ellas elegidas por los ciudadanos romanos en asamblea.
A su vez se crea una organización jerárquica en función del poder cursus honurum.
- Colegialidad, es decir una magistratura va a estar formada por dos o más individuos de
igual poder y competencias. La única magistratura unipersonal es la dictadura.
También crean una capacidad de veto es decir se necesita la aprobación de todos los
miembros magistrales.
- Gratuidad, no se cobraba por ejercer la magistratura, no existe un salario fijo. Esto
hace que solo se puedan presentar las personas más pudientes.
- Responsabilidad política o penal ante la cometida de irregularidades, como el desvio
de fondos públicos a su patrimonio personal.

20/9/22

Tipos de magistraturas

Consulado, la principal y más alta magistratura, ordinaria y es una magistratura mayor, tenía el
cum imperium, es decir el poder supremo. Se les contribuyen atribuciones dentro y fuera del
pomerium( límites de Roma). Entre estas atribuciones destacan dos, el ius edicendi la
posibilidad de dictar edictos, el derecho a promulgar derechos, también tenían la facultad de
juzgar e imponer castigos iuris-dictio y iuris-coelictio.

La pretura es la magistratura anterior al consulado, es ordinaria, mayor y cum imperium. En el


367 a.c se crea el praetor urbanus asumiendo las funciones del cónsul cuando sale de la
ciudad. El pretor tiene competencias máximas en el ámbito del ius civile, además tiene
materias en el ámbito jurisdiccional, derecho a dictar justicia, solo aplicable a ciudadanos
romanos. En el 242 a.C se crea el pretor peregrino, es decir resuelve conflictos entre los
ciudadanos romanos y extranjeros o entre extranjeros, para ello se apoya en el ius Gentium
“derecho de gentes”.

La Dictadura es una magistratura de carácter extraordinario, mayor y cum imperium. La única


de carácter unipersonal y por un periodo de 6 meses, prorrogable es casos muy excepcionales.
Requiere de la aprobación del senado, quién le propone, sin embargo no será aprobado hasta
la ratificación de la ciudadanía romana en asamblea curiata mediante la Lex de Imperio.

3
Los ediles es una magistratura menor y por tanto sin imperium pero con potestas. La primera
figura que se constituye es la de los ediles curules desempeñada por patricios. Posteriormente
los plebeyos conseguirán que se cree la figura del edil plebeyo, sin grandes diferencias en
competencias, ambos se encargaban de velar por el orden público, el tráfico de personas y
mercancías o la correcta pavimentación de las calles de Roma.

La cuestura conforma una magistratura ordinaria, menor y sine imperium. Su principal labor es
la custodia del aeranium populi Romani. Los Quaestores paricidii son encargados de investigar
los delitos de parricidio, castigado por el Derecho y por la religión. Se desconoce si existe
relación entre ambas cuesturas.

La Censura es una magistratura especial, ordinaria ,no permanente, sine imperium pero
tratándose de una magistratura mayor, ya que era la más importante en Roma. Los censores
ostentaban lo que se conoce como autoritas máxima, el total y más absoluto prestigio, los
censores también eran elegidos en asambleas por los comicios centuriados. Los censores eran
elegidos cada 5 años. Para desempeñar sus funciones por un periodo de 18 meses, lo que
tardaba en elaborarse el censo. Para elaborar el censo se convoca a los paterfamilias y
redactaban unos documentos dónde se recogían sus posesiones y personas a su cargo. Los
censores también se encargaban de defender la honorabilidad del pueblo romano, todo
aquello que atentaba contra los mores maiorum era recogido por los censores.

El Tribunado de la plebe era una magistratura especial, tratándose de una Magistratura capital
de los plebeyos en la sociedad romana. Es ordinaria, permanente y aunque sine imperium
tiene una potestas capaz de frenar al Imperium . Los tribunados son elegidos por los Concilia
Plebis, el procedimiento se realizaba mediante la Lex sacrata. Las atribuciones del tribuno son:
inviolabilidad, tenían derecho a veto “universal” capacidad de vetar al senado y al resto de
magistraturas en condiciones ordinarias y se le concedía la suma coercendi potestas.

Los plebeyos van obteniendo unos triunfos legislativos que les permite el acceso a las
magistraturas y a los colegios religiosos.

Existen también otras magistraturas de carácter extraordinario en época republicana

Las leyes en Roma se dividen en categorías:

-Publicae/privatae

-Perfectas/menos perfectas/imperfectas (no cae)

-Leges rogatae(aprobación popular), datae(dadas por el magistrado), y leges dicte(acuerdo


entre las partes)

EDICTO DEL PRETOR(EXÁMEN)

(ver en la diapo)

21/9/22

Ius Gentium ( normas jurídicas aplicadas a los extranjeros en Roma)

4
Ius civile( sentido restringido- Derecho privado- Ordenamiento jurídico).

Senatusconsulta, no tienen rango de ley y no son fuente del derecho al tener carácter
puramente consultivo.

ÉPOCA CLÁSICA O PRINCIPADO

Se convierte en el siglo I a.C en la principal potencia de todo el mediterráneo.

El sistema que había mostrado un buen funcionamiento empieza a quebrarse por la


ampliación del territorio.

Otra de las causas del fin de la República es la guerra entre Sila y Mario.

La guerra la ganará Sila y hace que se le nombre Dictador por 2 años, cuadriplicando el poder
establecido. Sila determina una separación del imperium domi e imperium militiae.

Octavio vence a Marco Antonio por romper el orden constitucional. Octavio fue cónsul
ratificado por el Senado de manera prácticamente vitalicia, y es nombrado pater patriae, le
conceden el título de Augusto legitimado por los dioses, le otorgan el Imperium y será
nombrado Princeps Senatus a título honorífico.

Augusto en el año 23 a.C renuncia y los senadores deciden darle más atribuciones y le arrogan
la tribunicia potestas, es decir le atribuyen las potestades del tribuno de la plebe además del
control absoluto de las magistraturas, así como su nombramiento. Le conceden también el
imperium proconsulare maius e infinitum, todo el poder. Los tributos que se recauden en las
provincias van a parar a su patrimonio personal. Las medidas legislativas que tomará Augusto
son muchas y abarcan muchos campos de la normativa romana. Sus reformas parten con el
objetivo de equilibrar su forma y su fondo.

A la muerte de Augusto se crea un problema sucesorio, se establece que el prínceps elija al


prínceps, aunque tenga que ser aprobado constitucionalmente por el senado. Aparece aquí
también un nuevo elemento, el ejército que intervendrá también en la elección del
Emperador, principalmente a partir del 235 d.C concretamente será la guardia pretoriana la
encargada de su elección, que junto al senado podrán juntarse para derribar a un prínceps
como pasó con Calígula.

De esta forma las asambleas populares pierden protagonismo en favor del prínceps y las
magistraturas pese a que siguen existiendo verán reducido su poder sobre todo el consulado
que pasara a tener un papel testimonial, donde se nombran a cónsules que habían tenido
logros bélicos, ya que su poder había recaído en el prínceps. Surgen otros dos organismos, el
consilium principis un gabinete encargado de asistir a el prínceps en sus labores. El otro órgano
es la Cancillería Imperial una administración jerarquizada y burocratizada, es decir todo aquel
que reciba su labor percibe un salario. Se crea una organización provincial divididas entre
imperiales y senatoriales, de esta forma van aumento las imperiales en detrimento de las
contrarias.

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Los equites van a ser la clase social a la que va a dar preferencia el prínceps, van a ser
favorecidos y tendrán prioridad para participar en la Cancillería Imperial.

Las fuentes del derecho en el principado.

IUS NOVUM CONSTITUCIONES IMPERIALES EXÁMEN.

El prínceps pasa a ser fuentes del Derecho, aquellas disposiciones emitidas son:

-Los edictos son iniciativas legislativas referntes al ius publicum y privatum. Una vez se
promulgan los edictos si el prínceps no dice lo contrario se convierten de obligado
cumplimiento.

-Los rescriptos son respuestas por escrito que ostentan validez jurídica a preguntas formuladas
por diversas instituciones y personalidades respecto a sucesos dudosos, en ocasiones al
prínceps le otorgaban ese documento y redactaba en el mismo documento esa respuesta, si
contesta en otra hoja se denomina epístola a la respuesta.

-Los mandatos eran instrucciones que dirigía a los funcionarios o a los gobernadores de
provincias, estas solo tenían validez para quien iba dirigido, pero en la práctica acabaron
constituyendo reglamentos y teniendo una validez universal y siendo de obligado
cumplimiento.

-Los decretos son sentencias dictadas o por el prínceps, un tribunal presidido por el, bien en
primera instancia o en apelación, también referidos a supuestos normativos complejos o
controvertidos.

PREGUNTA DE EXÁMEN

En contraposición al Ius Novum, aparece el Ius Vetus el Derecho antiguo, la jurisprudencia es la


actividad de los iuris prudentes (los juristas).

Las funciones son 3:

-agere: orientar a aquellas personas que iban a iniciar un procedimiento en cuanto a las
cuestiones procesales que debían tener en cuentas antes y durante el litigio.

-Cavere: orientar a aquella persona interesada en participar un negocio jurídico

-Respondere: es dar respuesta a diversas cuestiones que se les plantean de carácter general
dentro del ius Civile.

A algunos de estos juristas mas destacados les conceden el Ius publicae respondendi ex
autoritae Principis, el poder contestar cómo si fueran una prolongación del prínceps.

Se puede decir que estamos en la época dorada de Roma.

EPOCA POSTCLASICA

En el 212 se da un cambio fundamental ya que mediante el edicto de caracalla se extiende la


ciudadanía romana a la gran mayoría de los individuos. Entre el año 235 y 284 se produce una
época de anarquía y por tanto de crisis donde se sucederán 50 emperadores.

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En el año 284 se inicia la Tetrarquía, el gobierno de 4. Lo primero que hace es la división del
Imperio meramente administrativa no política, cada parte estará liderada por un Augusto
asistido por un César y cuando el Augusto muere o abdica sube al poder el César y el nuevo
Augusto elige un nuevo césar. La tetrarquía caerá en el año 324. Donde Constantino
reunificará el Imperio. Teodosio será quién en el año 395 dividirá política y
administrativamente el Imperio.

27/9/22

Rasgos más destacables del periodo:

Absolutismo- Se va a denominar emperador que pasará a ser el soberano de la ciudadanía


romana

Fundamentación sobrenatural- (domius ac deus) intermediario entre dios y los ciudadanos,


emperador por la gracia de Dios.

Militarismo- Gran crecimiento de los generales

Intervencionismo estatal- Se experimenta un pico de inflación, y el Emperador determina una


regulación de precios en el año 301(edicto de precios), todos los productos básicos tienen un
precio fijado por la ley. Esta medida no funciona debido a que se contrae el consumo.

Burocratización del Estado- Reorganización del estado que implica un mayor número de
funcionarios nombrados por el Estado.

Presión fiscal voraz- Ante la falta de medios se proyecta la necesidad sobre los ciudadanos
hasta el punto de obligar a la emigración al no poder hacer frente a los impuestos,el Estado
obligará por ley a quedarse y evitar la emigración.

Influencia del estilo oriental en el lujo

Conversión de ciudadanos en súbditos, lo seguirán siendo jurídicamente pero no económica o


socialmente.

Los cristianos se niegan a rendir culto al Emperador y esto trae persecuciones y diversos
problemas debido a que cada vez hay más cristianos sobre todo en la parte Oriental. De esta
forma Diocleciano persigue a los cristianos, posteriormente en el año 311 se firma el Edicto de
Sérdica que da tolerancia al culto cristiano en la parte oriental, posteriormente con el edicto
de Milán en 313 se tolerará en todo el Imperio. Con el edicto de Tesalónica en 380 pasa a ser el
único permitido en la vida pública y los paganos adoradores del panteón tradicional serán
perseguidos. El credo ejercerá una gran influencia en la política (cesaropapismo) y la
legislación.

El cristianismo favorece la protección de los más vulnerables en el ámbito familiar, se restringe


la aplicación abusiva del Derecho, cambio en los intereses de los préstamos y en sentido
negativo influye en el divorcio, el matrimonio pasa a ser conceptuado como un sacramento
para toda la vida. Y desde el punto de vista de las Fuentes del Derecho existen 2
fundamentales, las leges es decir la continuación del ius edichendi y por último los iura
recopilación de esas respuestas que habían hecho los jurisprudentes.

En las leges hay 4 códigos importantes: Codex Gregorianos, Codex Hermogenianus,


Constitutiones Sirmondiane y el Codex Teodosianos.

7
La Ley de citas establece que los juristas de mayor auroritas son: Gayo, Papiniano, Paulo,
Ulpiano y Modestino. El criterio a seguir era lo que dijera la mayoría.

ÉPOCA JUSTIANEA

Presidida por Justiniano y su reinado (527-565d.C)

28/9/22

Justiniano lo que busca es recuperar territorios que habían pertenecido en el pasado al


Imperio. Restauratio Imperii, dentro de esto reincorporará la península Itálica sufriendo una
devastación de la que no se recuperará hasta el siglo XX. En el plano religioso reunifica a todos
los cristianos bajo la misma iglesia y legislará sobre funcionamiento del Estado sino también
sobre la doctrina de la iglesia, lo que generará tensiones con Roma. Aparece la figura de la
Emperatriz con igualdad jurídica de ambos gobernantes.

Lo importante de la época es la obra legislativa de Justiniano, (Corpus Iuris Civilis) Triboniano


es el gran jurista que da origen en gran parte a la obra.

En el 529 Justiniano lleva a cabo 2 medidas, procede a recuperar constituciones antiguas de


carácter introductorio y conjuntamente ordena sistematizar y promulgar una primera versión
del código codex vetus y poco después se publicaron además otras 50 constituciones
dedicadas a resolver cuestiones que no habían quedado claras anteriormente.

Además de lo anterior Justiano ordena publicar y promulgar Digesto, Institutiones, Codex


novus, Novellae leges.

En esta segunda etapa pasa a recopilar la jurisprudencia, las opiniones de los juristas sobre
todo los que tenían ius respondendi e autoritatis máximum. Esto es el Digesto. Para llevar a
cabo esta recopilación se crea una comisión liderada por Triboniano y formada por 39 juristas.
Justiano en el año 530 les da a los miembros de la comisión un plazo de 10 años, aunque
finalmente les llevó menos de 3. Las interpolaciones son las modificaciones de los juristas en
las obras que están recopilando para adaptar a la realidad de la época.

Algunos miembros antes de crear el Digesto crean las Instituciones con una finalidad
pedagógica para el pueblo romano deseoso de saber de leyes. Ambas obras se publican casi a
la par, un año después en el año 534 aparece el codex novus la tercera obra de la creación
Justinianea, se procede a organizar en 12 libros incluyéndose constituciones imperialmente
mayormente aquellas que precedían a Justiniano.

Las novelas es todo aquello no incluido en el Codex y perteneciente a las constituciones


Imperiales.

Todas las obras tienen la misma importancia a efectos jurídicos, todas las partes que
componían el iuris corpus Civilis tenían el mismo valor normativo.

COMO SE CITA

Digesto: Dig/D1,1,1,1

Se abrevia Dig o D seguido de libro, título, fragmento y párrafo. Si aparece la abreviatura pr, es
proemio es decir desde el inicio del fragmento hasta el inicio del primer párrafo.

8
Cod/C 1,1,1,1

Compuesto de libros, títulos, constituciones y párrafos. Puede haber proemio

Inst 1,1,1

Compuesto por libro título y párrafo. Puede haber proemio.

Nov. 1,1,1

Compuesto por número de la novela, capítulo, párrafo puede, haber proemio.

Pregunta de examen.

Digesto 1,1,1,1 Celso define el Derecho como el arte de lo bueno y lo justo, justo en el sentido
de equitativo. Ius es boni et aequm.

La justicia es la constante y perpetua voluntad de otorgar a cada uno lo suyo.

Tria praecepta iuris de Ulpiano, son los siguientes honeste vivere, alterum non laedere

Y suum quique tribuere.

4/10/22

TEMA 2 PROCEDIMIENTO CIVIL

Es una herramienta clave para mantener la paz social. La Norma otorga unos derechos cuya
finalidad es el mantenimiento y la defensa.

El procedimiento alude al elemento estático, en latín significa cumplimentar de forma


sistemática unos pasos para alcanzar un objetivo, en este caso dirimir un conflicto de
intereses. El proceso refiere al elemento dinámico, al desarrollo, alude a los mismos actos
procesales con la intención de resolver un caso concreto de acuerdo con la ley. Cuando se
daba ese conflicto se interponía una acción el mecanismo utilizado por los ciudadanos
romanos para iniciar un proceso. En todo proceso hay dos partes, aquella que interpone la
acción o parte demandante(actor) y la parte demandada (reus). La acción puede ser
interpretada en un sentido formal o en sentido material utilizar el medio jurídico para reclamar
un derecho que se encuentra en disputa.

Hay distintos tipos de acciones: civiles y pretorias. Las acciones civiles son las que se respaldan
en el ius civile aquel único de los ciudadanos romanos, las pretorias se sustantan en el ius
honorarium sobre el Derecho del pretor, mediante el ius edichendi la posibilidad de emitir
edictos, si se tiene la condición de peregrino, sobre el Derecho pretorio.

Dentro de las acciones civiles hay dos tipos: reales y personales. Los derechos personles son los
que se interponen sobre una persona o grupo de personas en concreto. De ahí que el proceso
en Roma tenga elementos públicos como el magistrado ante el cual se interpone la acción NO
JUEZ, el segundo elemento público es la sentencia que será emitida por el juez siempre
contando con la atribución del magistrado, puede ser condenatoria u absolutoria. Los
elementos privados son los particulares y el juez.

El magistrado debe contar con iurisdictio, jurisdicción el poder con el que está investido un
magistrado, deben tener imperium cónsules pretores y dictadores. Además el magistrado debe
tener competencia, la actitud para intervenir en un litigio concreto y determinado, a su vez se

9
sustancia en el fuero, la autoridad a la que las partes se encuentran sometidas. Los magistrado
tienen la facultad de decir Derecho, podrán admitir a trámite o denegar las acciones que se
interponen. El magistrado puede nombrar al juez iudicem dare e investir al juez con la
capacidad de que este dicte sentencia iudicare iubere. La iudicatio es aquella esfera
competencial otorgada por el magistrado al juez unipersonal (iudex) u órgano colegiado.

ETAPAS HISTÓRICAS DEL PROCESO


Dos etapas: el sistema de juicios privados, sentencia dictada por uno o varios ciudadanos
romanos ajenos al poder del Estado elegidos o sorteados. Los procedimientos son las acciones
de la ley y conforme avanza la sociedad romana sus necesidades desembocan en el
procedimiento formulario arrancando en el siglo II a.c hasta el siglo II d.c . El cognitio
extraordinaria del siglo segundo en adelante.

Dentro del sistema de juicios privados tanto el procedimiento de las acciones de la ley como el
formulario se forma de dos partes. Se sustancia ante el magistrado in iure y una segunda que
se sustancia únicamente ante el juez apud iudicem. Las diferencias entre los procedimientos, el
primero es único de los ciudadanos romanos, en ambas fases hay carácter oral en el desarrollo
del proceso y en la resolución de la prueba. Lo que vale es la palabra, siendo un proceso
excesivamente formalista, si no se sigue un procedimiento específico se corre el riesgo de
perder el litigio. Las únicas reclamaciones posibles se sustancian el ius civile, no se puede
interponer una actio que no esté prevista por el ius civile.

En el segundo de los procedimientos cambia aspectos de la ley, incluye a los peregrinos como
los capaces de litigar mediante el ius honorarium, la palabra sigue siendo importante pero
desde el punto de vista del proceso gana importancia un documento denominada fórmula. Es
un mecanismo más ágil, adaptable.

5/10/22

La cognitio extraordinaria tramitación del procedimiento de forma distinta al proceso


formulario. Todo el proceso se desarrolla ante un funcionario experto en leyes y que cobra por
ello. Aparece una jerarquización de los tribunales lo que abre la posibilidad de apelación de la
sentencia, esto llega hasta la figura del emperador. Esto implica una nueva concepción de la
justicia y del Estado.

PROCEDIMIENTO DE LAS LEGIS ACTIONES

Litis consorcio activo, varios demandantes y un demandado

Litis consorcio pasivo, un demandante y varios demandados

Litis consorcio mixto, varios demandantes y varios demandados.

El actor es quién tiene la obligación de comunicar al reus el lugar, fecha y hora del litigio.

El reus tiene 3 opciones acudir, solicitar un aplazamiento y hacer que a posteriori el vindex
respondiera por él con su persona y su patrimonio. También podría declarse prófugo de la
justicia, entonces el actor acudía con testigos al magistrados para demostrar que no iba a
acudir, entonces se le concedía el manus iniectio la capacidad de arrastrar físicamente al reus
hasta el magistrado.

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Las formas de defensa eran 3, negar los hechos, la confesión confessio in iure la última postura
era la indefensio que lo implicaba era reconocer como lícita la demanda del actor, no
reconocía nada, no hablaba.

El procedimiento siempre debía articularse según el ius civile, son 3 las acciones declarativas:

Legis Actio por juramento: Todos los supuestos que no entran en las otras legis actio

Legis Actio por petición del juez: Se dirimían los litigios destinados a la división de una cosa
común, normalmente una herencia.

Legis Actio por aplazamiento o condición: una deuda económica o una cosa concreta

Había otros dos procedimientos que dependían del pago de una sentencia declarativa si el reus
se niega a pagar, ante esto hay 2 remedios:

Legis Actio per manus iniectionem, el demandante podía ir a su casa y le llevaba a rastras a la
suya donde sufriría penurias.

Legis actio per pignoris capionem, echar mano del patrimonio como cogiendo parte del
patrimonio para obligarle a pagar o que lo cobrase directamente de su patrimonio.

Litis contestatio, articular los límites del procedimiento para que el juez dicte sentencia, a
través de unas palabras del magistrado, esto tiene 2 efectos: efecto preclusivo, no se puede
volver a juzgar por lo mismo a la misma persona (non bis inidem), y también se produce la
novación procesal, un cambio de roles del ámbito negocial al ámbito judicial.

PREGUNTA DE EXÁMEN: Se elige al juez acordado entre las partes de mutuo acuerdo, y el
magistrado ratificaba el nombramiento del juez pero nunca lo nombraba. (HASTA AQUÍ)

Fase apud iudicem: en esta fase el juez procede a tomar declaración a las partes, el actor podía
ayudarse de un orator lo mismo con el reus, podría incluso ser el mismo orator para ambas
partes. Este enfrentamiento es el actor quién debe probar los hechos que alega, no es el
acusado el que se tiene que defender, esto recibe el nombre de principio dispositivo. La
prueba testifical tiene una gran importancia, una vez escuchadas a ambas partes el juez dicta
sentencia o no (bajo juramento), esta sentencia es pecuniaria e inapelable.

PROCEDIMIENTO PER FORMULAM (I)

Recibe el nombre porque la clave es un documento escrito redactado en presencia de las


partes, los testigos y el magistrado en la litis contestatia., recibe el nombre de fórmula.

Fase in iure:

Se mantiene el mismo procedimiento, se presentan las partes y se procede al edictio actionis,


es el alegato que realiza el demandante ante el magistrado con la intención de interponer una
actio, antes de darla o no, el reus puede adoptar diferentes postulatio actionis: Confessio
aunque no se libre de la fase apud iudicem, indefensio el que calla otorga, juramento mediante
el que niega los hechos y lo jura, puede hacer una transactio una renuncia a continuar con el
litigio dónde se pactaba y se ponía fin al litigio, podía desistir el actor o podía introducirse en la
fórmula una serie de interrogaciones con la intención de aclarar los límites que aparecerán en
la fórmula.

Ahora ya si se procede a dare/denegare actio

11
En la fase apud iudicem ganará importancia la prueba escrita, la fórmula redactada en la litis
contestatio, se caracteriza por su oralidad, audiencia y contradicción de las partes, principio
dispositivo, inmediación y publicidad. Hay unos plazos que deben cumplirse. El juez dicta o no
sentencia que es pecuniaria e inapelable.

PROTECCION PRETORIA EXTRAPROCESAL

MIRAR DIAPO.

11/10/22

El procedimiento formulario aparece en el siglo 2 d.c y viene determinado por la formula, un


documento escrito que procede a redactarse en la litis contestatio, momento que cierra la
parte ante el magistrado y antes de la parte ante el juez.

Las partes de la formula son dos:

Las ordinarias, que son 5: EXÁMEN

-Iudicis datio: nombramiento judicial, siempre aparece.

-intentio: Parte ordinaria de la fórmula consistente en la reclamación que el demandante


dirige al demandado. Puede ser in rem/in personam, dependiendo si se reclama a una cosa o a
una persona. Puede ser certum/incertum, ser o no determinada, si se reclama o no algo
concreto

Demonstration: Parte ordinaria de la fórmula introducida en aquellas dónde se solicita algo


indeterminado con el fin de clarificar, intentio incerta.

Condemnatio: Parte ordinaria de la fórmula que faculta al juez para condenar( consistirá en
una sentencia pecuniaria, dinero a pagar) o absolver.

Adiudicatio: Parte ordinaria de la formula incluida en aquellas consistente en acciones


divisorias que faculta al juez a proceder a la distribución de partes de un bien común.

Las partes extraordinarias, que solo aparecen en determinados tipos de formulas, son 2:

Exceptio: Parte extraordinaria de la formula inserta entre la intentio y la condemnatio con la


finalidad de considerar a efectos de sentencia hechos o circunstancias alegados por el
demandado.

Praescriptio: Parte extraordinaria de la formula entre la intentio y la demonstratio con la


finalidad de considerar a efectos de sentencia hechos o circunstancias alegadas por el
demandante(pro actore) o por el demandado(pro reo).

18/10/22

TEMA 3 NEGOCIO JURÍDICO ROMANO

Supuesto de hecho: unidad de circunstancias reales que el ordenamiento jurídico exige como
base para que se produzcan determinadas consecuencias reconocidas por este.

Hecho jurídico: acontecimiento de orden natural que es tenido en cuenta por el OJ en orden a
la atribución de determinados efectos jurídicos. Sin carencia de voluntad. Si hay voluntad es
Acto jurídico que puede ser lícito conforme a la norma o ilícito disconforme a la norma.

12
Negocio jurídico: acto jurídico lícito mediante el cual, uno o vario de los particulares, ej
ejercicio de la autonomía de su voluntad regulan sus intereses en relación con otras personas
conforme a las exigencias establecidas por la ley, que recoge los efectos perseguidos por los
intervinientes.

Un negocio jurídico puede dividirse en diversos campos:

1) Número de declaraciones de voluntad que lo integran: unilaterales, bilaterales,


plurilaterales.
2) Interviene o no la contraprestación: onerosos cuando hay reciprocidad de prestaciones
o gratuitos, contraprestación sin prestación.
3) Según el momento en el que se producen los efectos de este. Inter vivos, en vida o
Mortis causa, aplazamiento de los efectos hasta el momento del fallecimiento de
quien lo concluye.

Están todos los tipos de negocio jurídico en 2 diapo de power, mirar.

Elementos del negocio jurídico: esenciales, que son imprescindibles para su existencia
e inherente al mismo.
Los elementos naturales constituyen el contenido de un negocio concreto
determinado y típico que puede llegar a excluirse por mutua voluntad de las partes.
Los elementos accidentes deben su existencia al mutuo acuerdo de las partes, son
clausulas adicionales que no afectan a los elementos esenciales, pero tampoco
constituyen elementos naturales.

Los elementos esenciales, necesarios para que haya negocio jurídico son:
1) Acto: consiste en una declaración de voluntades o un determinado
comportamiento. Para esto se necesita capacidad de obrar y capacidad jurídica, se
conoce como capacidad negocial específica de intervención.
Se necesita también una declaración de voluntad autentica, carente de vicio y
concorde de los intervinientes. Además tiene que ser una ser una expresión tácita
de la voluntad, hay que expresar esa voluntad.
2) Objeto: contenido del acto en orden a la función económico-social típica del
negocio jurídico.
3) Causa: intercambio de un bien a cambio de un precio. La finalidad práctica.

19/10/22
Los elementos accidentales, son aquellos que deben su existencia al acuerdo de las partes. Son
potencialmente adicionales, no afectando ni a los elementos esenciales ni constituyen
elementos naturales de un determinado negocio jurídico.
En el seno del DR son 3:
Condición: cláusula consistente en un acto futuro e incierto del cual se hace depender la
producción, puede ser suspensiva no hay efecto hasta su cumplimiento, o resolutoria, el
cumplimiento acarrea la extinción o cese de los efectos propios del negocio. Pueden ser
también positivas o negativas. Otra forma de caracterizarlas son voluntarias, si hay voluntad de
las partes o causales si son al margen de la voluntad de las partes.

13
Cautio Muciana: garantía para un negocio jurídico de condición negativa y potestativa o
voluntaria, garantiza que el negocio se comience a dar al cumplirse la condición y no a la
muerte de la parte que había impuesto la condición. EXAMEN.
El segundo de los elementos accidentales el término, plazo, dies: Clausula en virtud de la cual
se iniciarán (dies a quo- ex die) o cesarán (dies ad quem- in diem) los efectos de un
determinado negocio jurídico.
El último de los elementos accidentales es el modo, puede definirse como una clausula que se
incluye en negocios lucrativos o gratuitos que comporta una carga, limitación o gravamen que
el disponente impone al beneficiario. Es exigible también por los herederos, si se cumple el
modo. El modo, obliga, no suspende.

Invalidez del negocio jurídico/vicios.


Esto presenta una especial dificultad por la distinta eficacia del ius civiles y el ius honorarium a
determinados negocios, no había una terminología unitaria y las diferentes soluciones
considerando las diferentes etapas históricas.

Puede haber negocios jurídicos nulos, considerados inexistentes y los anulables que se
encuentran lastrados por vicios o defectos no esenciales.
Las causas de la nulidad, son: ausencia de elementos esenciales, aquellos que tengan un vicio
grave bien sea consciente u inconsciente, si contraviene un precepto moral o hay una
prohibición prevista en ley, el negocio jurídico tiene que ser lícito.
La nulidad puede ser: originaria o sobrevenida, si la causa genera con posterioridad a la
conclusión del nj. Puede ser también total o parcial, con una parte o varias nulas y el resto
válidas.

Los vicios que encontramos en el acto son 2: el formalismo y la deficiencia de voluntad, una
declaración en contra de lo que se piensa por amenazas o coacciones es lo que se llama
deficiencia voluntaria de la voluntad, o puede ser que no sea una declaración seria, iocandi
gratia, o con la intención de enseñar, con motivo de docencia, docentia gratia.

En cuanto al objeto: puede ser que no encaje con los negocios jurídicos recogidos en el ius
Civile. También puede ser por un error impropio o puede referirse a una divergencia
inconsciente de voluntades, puede ser muy variado
En cuanto a la causa: diapositiva PowerPoint
25/10/22
DE LAS PERSONAS EN DERECHO ROMANO
Una persona es un sujeto individual titular de derechos y obligaciones.
La capacidad jurídica es la aptitud para ostentar dicha titularidad y la capacidad de obrar es el
poder de ejercicio con efectos jurídicos. En el derecho romano hay personas sui iuris(sujeto de
su propio Derecho) y personas alieni iuris (sujeto del Derecho de otro).. La nociçon del civis
optimo iure era- varón, libre ciudadano, y cabeza de familia. Era el ciudadano de Derecho
óptimo.
Concepciones romanas: capax(idoneidad de un individuo para ser titular de derechos y
obligaciones).
Caput (cabeza)- Un individuo ocupa una posición dentro de una comunidad y si se dan una
serie de circunstancias puede dejar de pertenecer al mismo (capitis deminutio).
Estatus (posición)- libertatis, civitatis y familiae.

14
NACIMIENTO/MUERTE PERSONA FISICA
IMPORTANTE
1- El feto debe encontrarse totalmente desprendido del seno materno- nacimiento
efectivo.
2- El feto tiene que nacer vivo,( los sabinianos dicen que tiene que emitir un sonido para
ser considerado vivo, los proculeyanos debía realizar un movimiento o gesto)
3- El feto debía tener forma humana

Se considera que el feto era viable a partir del sexto mes, aunque era una cuestión
compleja y controvertida.

Con relación al nasciturus, conceptus pro iam nato habetur- al concebiso se le tiene por
nacido para todos los efectos que le sean favorables.

Se extingue la personalidad, con el fallecimiento. Aquí se distinguen algunas situaciones:

1- Conmoriencia: en el caso de que concurra la muerte de varios individuos de recíprocos


derechos sucesorios, se tomará como que han fallecido a la vez para preservar esos
derechos y evitar la premoriencia
2- Ausencia: desconocimiento de si un individuo vive o no y donde se encuentra. En
materia de cautividad de guerra distinguen 2:
a) Ius postilimimi-mientras dure la cautividad del civis se mantiene en suspenso todos
sus derechos no así las situaciones de hecho
b) Fictio legis Corneliae- ficción que considera que el cautivo fallece en el momento
de su apresamiento-libre, con el propósito de preservar el tracto sucesorio.
ESTATUS LIBERTSTIS- ESCLAVITUD
Contrapunto a la libertad – capitis deminutio máxima
Conformada por una institución propia del ius Gentium – no singular del populus romanus,
común por lo tanto a otros pueblos de la Antigüedad. Los fundamentos intelectuales nacen en
Grecia y su aplicación y evolución se da en roma. Su origen viene por cautividad de prisioneros
de guerra, si bien existen otras formas de caer en la esclavitud en Roma.
MIRAR DIAPO ESCLAVITUD

26/10/22
IMPORTANTE, MIRAR DIAPO.
Opciones para salir de la esclavitud: manumisiones, principal mecanismo, 2 tipos:
Mayores, formales o solemnes- sustanciadas en el ius civile, provocan que se obtenga la
libertad y la ciudadanía romana
Menores, no formales, no solemnes- ius honorarium, la persona obtiene la libertad, no la
ciudadanía. Adsertor libertatis, el individuo que demanda al vindex del esclavo

ESTATUS CIVITATIS-CIUDADANIA

Civis romanum, debe ser libre varón mayor de edad y sui iuris, miembro de pleno derecho de
la civitas.
Hay diferentes grados de ciudadano en cuanto al reconocimiento de derechos:
Latini- miembros de las comunidades establecidas en el Lazio, son los primeros peregrinos, sin
plenitud de derechos, posteriormente van adquiriendo una serie de derechos. Latini veres los
más viejos y mas importante a los que se les van a ir otorgando derechos.

15
Peregrini- individuos libres que pertenecen a Roma pero con derechos limitados, se rigen por
el ius honorarium, su magistrado va a ser el pretor peregrino.
Barbari- viven más allá del lindex, de la frontera, hay dos categorías. Los amigos de Roma y los
enemigos de Roma

La ciudadanía podía adquirirse a través de diferentes mecanismos: nacimiento, por ley, por
manumisión mayor.
La ciudadanía se perdía por: perdida de libertad, fijación de residencia en territorio extranjero
o renuncia o pena prevista por un proceso penal.

Derechos en la esfera pública: derecho a voto en su triple vertienete, ius sufragii.


Derecho a presentar candidaturas, ius honorum.
Ius actionis, derecho a interponer actiones civiles y penales.
Derecho a figurar en el censo, ius census.
Esfera privada:
Derecho a contraer matrimonio
Derecho a intervenir en el trafico comercial
Derecho a otorgar testamento y ser instituido heredero legitimo.
CAUSAS MODIFICATIVAS DE LA CAPACIDAD DE OBRAR
Las mujeres experimentan importantes limitaciones en la esfera privada, como la inexistencia
en la materia de potestas, carecen de capacidad jurídica, debido a la concepción patriarcalista
que se tenía de la familia, el pater familia el único individuo sui iuris, el único que tiene
capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esta diferencia se daba en ámbito privado ya que no
tenían aparición en el ámbito publico, no se podían presentar a las magistraturas, al senado,
apuntarse al ejercito ciudadano o inscribirse en el censo. En la esfera privada afectaban de
manera significativa pero progresivamente las mujeres van a ir adquiriendo derechos en
cuanto a la tutela de menores, respecto a la adopción no podía ser realizada por mujeres la
adoptio si en iempos posteriores nunca la ad rogatio, no puede ser instituida como heredera ni
hacer testamento salvo en una época muy avanzada. No podía ser propietaria de bienes pero
en un momento avanzado podrá ser propietaria. En el ámbito procesal, en el procedimiento
extraordinario se les reconoce capacidad de testificar.
Sin embargo en la esfera social, la madre de familia estaba muy bien considerada y tenia un
amplio margen de maniobra e influían en la toma de decisiones de sus maridos

Infamia -mala opinión o reputación- // ignominia -privación del buen nombre- (Nota censoria).
➢ Religión: en una época histórica avanzada -implicaciones del Cristianismo-.
➢ Condición social:
❖ Patricios // plebeyos – potentiores / humiliores.
❖ Otros colectivos (libertos, militares, clérigos,…).
➢ Situaciones de libertad formal
. ➢ Domicilio.
CAUSAS LIMITATIVAS DE LA CAPACIDAD DE OBRAR
Según la edad, se distinguen 4 rangos:
0/7 años: rango de edad de los infantes, incapacidad para realizar cualquier acto jurídico.
7/12 mujeres y 14 para los hombres, impúberes, según la capacidad reproductiva, en el caso
de los varones se realizaba la toga viril como ritual que los convertía en hombres, y les
otorgaba capacidad mínima solo para aquellos actos que le fueran favorables.

16
Hasta los 25- Púberes o menores de edad, ya no están sujetos a la tutela, lo están a la curatela,
tienen plena capacidad para contraer matrimonio y la capacidad de testar en el caso de los
varones.
Desde los 25 hasta la muerte- se adquiere una plena capacidad de obrar, depende del estatus
familie.

La tutela de los menores funciona hasta los 12/14 años, hasta los 7 suplen esa falta de
capacidad de obrar y a partir de los 7 se complementa a esa mínima capacidad de obrar que
tienen los impúberes.
La tutela puede ser de tres tipos:
Legítima: se establece en el caso de mujeres y varones impúberes cuando, por mor del
fallecimiento de paterfamilias, no existen hijos varones que hubiesen alcanzado la pubertad.
Recae sobre el agnado más próximo, hermanos varones del paterfamilias.
Testamentaria: otorgamiento del paterfamilias mediante testamento, clausula en la que se
designaba al tutor de sus hijos impúberes o póstumos.
Dativa: designación magistratural.
IMPORTANTE: Cuestión de la venia aetatis: Una vez se cumplen 20 años si es hombre o 18 en
el de las mujeres y acreditabas un buen nombre y una buena reputación demostrando buena
habilidad para administrar el patrimonio se podía conseguir la mayoría de edad desde el punto
de vista jurídico
Cura furiosi: curatela por razón de locura, había que constatar la locura interponiendo un
proceso ante el magistrado que demostrara que alguien no estaba en sus plenas capacidades,
se podía incapacitar de manera absoluta e irreversible, se nombraba un curador de tu propia
familia.
Prodigalidad: persona que lapida su patrimonio y sus allegados, necesita de la declaración
decretal de la condición de pródigo, esta si era reversible, también a través de un curador.

2/11/22
TEMA 5 FAMILIA
La familia es la institución social mas importante para la sociedad romana desde el punto de
vista de la ciudadanía y desde la perspectiva jurídica. Esta institución difiere del concepto
actual, sin embargo, en Roma la familia se fundamenta en vínculos de carácter civil que les une
con un sujeto que esta por encima de los demás, el pater familias, el ciudadano de pleno
derecho.
Familia es aquel conjunto de `personas que se encuentran sometidas a la autoridad del pater
familias. La agnación es la relación de parentesco civil que se fundamenta en la patria potestas.

Esta patria potestas afecta a mujer del paterfamilias y las mujeres de los hijos sometidos a su
patria potestad. Los hijos legítimos de ambos sexos y sus descendientes de sus hijos y nietos.
Las personas físicas que fueran objeto de incorporación a la familia mediante adrogatio o
adoptio. Se van a crear nuevas familias a raíz de la muerte del paterfamilias, los descendientes
legítimos varones pasaban a ser sui iuris y eran nuevos paterfamilias

Hay dos cuestiones que determinar el parentesco de sangre: la línea que puede ser recta,
entre ascendientes y descendientes, o puede ser colateral, propia de personas unidas entre si
a través de un antepasado común, esa distancia se mide por grados, la distancia o proximidad
entre personas unidas por línea recta o colateral determinada por el número de generaciones
que existe entre ellas. IMPORTANTE.

17
La afinidad es la relación que una a los cónyuges y los parientes consanguíneos del otro
cónyuge. Se contrae por matrimonio y no se distinguen grados

PATRIA POTESTAD: Es una institución propia de los ciudadanos romanos varones con carácter
unitario y que se extendía sobre cosas y personas. Todas las cosas que fueran propiedad del
paterfamilias estaban in potestate domini. La figura del pater venía limitada por dos cuestiones
fundamentales, las costumbres de los antepasados mores maiorum , y desde el punto de vista
jurídico existe una institución iudicium domesticum, el tribunal doméstico que se basaba en la
costumbre, el paterfamilias consultaba a este tribunal en aquellas cuestiones de especial
dificultad.

Las causas de sometimiento a la autoridad eran diversas, puede ser por nacimiento, en el caso
de las mujeres por la contracción del matrimonio, lo que la sometia a la patria potestad del
cónyuge o quien tuviera la patria potestad en la familia del marido. Por legitimación o
adopción.

Se pierde esa patria potestad por muerte o capitis deminutio, también se puede liberar esa
patria potestad por emancipación si acepta el paterfamilias o por ser sacerdote.

CUESTIONES ADICIONALES.

La adopción es la incorporación de una persona extraña al círculo familiar:


Adrogatio: es la incorporación a la familia de un individuo sui iuris que pasa a ser alieni iuris. La
adrogatio era un procedimiento rígido con muchas formalidades, requería la aprobación de los
comicio curiados y tenia que ser auspiciada por el colegio de pontífices. Esto provoca.
La adoptio es la incorporación de un individuo alieni iuris al círculo familiar. DIFERENCIA ENTE
ADOPTIO Y ADROGATIO.
El reconocimiento de los hijos extramatrimoniales podría reconocer si así lo autorizaba el
paterfamilias, y existían dos requiremientos: podía darse 180 dias después de contraer
matrimonio o 300 dias antes de la disolución del matrimonio.

➢ Emancipación: acto voluntario del titular de la patria potestad, en virtud del cual renuncia a
la potestad de un hijo o hija sui iuris. ➢ Capacidad -de obrar- patrimonial de los hijos de
familia (filii familias): ➢ Esfera pública: ius sufragii + ius honorum ➢ Esfera privada:
limitaciones, progresiva ampliación. ▪ Actiones adiectitiae qualitatis. ▪ Peculium (profecticio -
adventicio - castrense - cuasi cast

El peculio profecticio esta otorgado por todo lo que el pater otorga al hijo, peculio adventicio
es aquel conformado por lo bienes adquiridos por el filius procedente de su madre biológica. El
peculio castrense es aquel peculio de los bienes adquiridos por un desempeño militar. Peculio
cuasi castrense peculio obtenido por el desempeño de un cargo público, en estos últimos dos
peculios el propietario es el paterfamilias. PUEDE CAER.

MATRIMONIO

18
El matrimonio como producto histórico: implicaciones y evolución. ➢ Terminología:
matrimonium, nuptiae, consortium, coniunctio, etc.

➢ Características principales: ❖ Naturaleza comunitaria y societaria de la institución. ❖


Proyecto de vida en común de dos personas. ❖ Carácter indeterminado del tiempo de unión:
affectio maritalis. ❖ Permanente posibilidad de disolución.

➢ Requisitos: ❖ Capacidad jurídica para contraer matrimonio legítimo (conubium). ❖


Capacidad natural física y mental de los contrayentes. ❖ Consentimiento inicial mantenido por
parte de los contrayentes (affectio maritalis).

➢ Impedimentos: de carácter absoluto – de carácter relativo

El contubernio es la unión de dos personas esclavas o una libre y una esclava, si eran de
diversa condición social o estatus diverso la unión se denominaba concubinato.

SEGUNDO EXÁMEN
9/11/22

COSAS CLASIFICACION Y DERECHOS REALES


Todo aquello que resulte susceptible de apropiación y que reporte una utilidad patrimonial.
Progresiva aplicación de la noción. Base sobre las que se articulan los derechos reales cosa
propia o ajena. La jurisprudencia extiende su definición y distingue entre res corporales y los
res incorporales.

MIRAR DIAPO 1

CAE SEGURO, MUY IMPORTANTE

Distinción entre cosas mancipi y nec mancipi.

Mancipi: son las que tienen un mayor valor económico, son 4:fundos en suelo itálico, esclavos,
animales de tiro y carga y servidumbres rústicas más antiguas ( paso y conducción de agua) su
propiedad se transmite mediante mancipatio, o por cesión ante el magistrado pero el
procedimiento general es mancipatio. Todo lo que no son esas 4 cosas son nec mancipi, y se
transmiten mediante traditio.

Cosas muebles res moviles – cosas inmuebles res inmóviles

Las inmóviles son los suelos y las construcciones adjuntas a el

Las res móviles son aquellas que tienen capacidad de movimiento sin que haya merma de la
sustancia de la misma. Las res sese moventes son aquellas que se mueven por sí mismas.

Cosas fungibles y no fungibles.

Las fungibles aquellas que se indican por su pertenencia a un género, de ahí que se refieran a
ellas como las que se pueden pesar, contar o medir.

19
Las no fungibles son aquellas que tienen individualidad propia

Cosas consumibles y no consumibles

Consumibles son aquellas cosas que en su utilidad implica su consumición desde el punto de
vista jurídico Las cosas no consumibles son aquellas en las que existe un desgaste para la
propia cosa pero no se consume.

El fruto de la esclava se encuentra dentro del patrimonio del dominus de la madre y al


esclavito se le considera bien no consumible.

Las cosas principales son aquellas que cumplen una función esencial para el conjunto y la
accesoria aquella que se encuentra subordinada o está al servicio de la primera sin que se
encuentra absorbida por la principal ya que entonces estaríamos ante una parte de la cosa y
no 2 cosas.

Cosas simples unidad orgánica independiente, las cosas compuestas resultan de la unión
material de varias cosas sin que la unión de las cosas suponga la perdida de individualidad de
cada una de ellas.

Las cosas homogéneas están unidas entre si por un vínculo ideal, razón socioeconómica.

Las cosas fructíferas y no fructíferas.

Las fructíferas producen frutos y las que no, lo contrario. Los frutos son aquellas cosas que de
forma periódica bien por la naturaleza o existencia de relaciones jurídicas pueden otorgar
cosas sin que esto suponga una merma de su existencia.

MIRAR DERECHOS REALES, CAEN EN EL EXAMEN.

Pregunta de examen, 4 diferencias entre derechos reales y personales.

PROPIEDAD

La propiedad es la señoría mas general en acto o en potencia sobre la cosa, lo que provoca en
su titular es plena potestas in re, le entrega un poder de ejercicio pleno y unitario sobre la cosa

PREGUNTA DE EXAMEN

Refiere a que la propiedad distingue el principio de elasticidad referido al hecho de que las
restricciones o limitaciones que ocasionan la ausencia de alguna de las facultades inherentes a
la propiedad produce la reversión automática de la facultad correspondiente al propietario.

PREGUNTA DE EXAMEN

Rasgos característicos de la propiedad.

1- Tiene confines santos, se conceptúa con una confinidad santa, es inviolable.


2- Carácter ilimitado, es absoluta y exclusiva
3- Virtud absorbente, según el principio de accesión todo lo que se incorpora a un fundo
pasa a ser parte de este (superficies solo cedit)

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4- Inmune, no se gravan impuestos por propiedades.
5- Perpetua, no puede ser revocada, especialmente en los primeros momentos.

Denominaciones romanas al derecho a la propiedad:

1- Mancipum: Contacto físico con la cosa, aprehensión corporal de la cosa.


2- Dominium: Poder pleno sobre la cosa.
3- Propietas: Titular de un poder pleno y unitario de la cosa.

Tipos o formas de propiedad: quiritaria, bonitaria, peregrina y provincial.

MODOS ORIGINARIOS DE LA ADQUISICIÓN

Los modos originales no se produce subrogación, es consecuencia de una relación directa


persona y cosa porque la cosa nunca ha sido de nadie. Los modos derivativos son por
transferencia patrimonial.

PREGUNTA DE EXAMEN

El primer modo es la ocupación, es el apoderamiento de una cosa que no pertenece a nadie


con la intención de hacerlo propio, pero para que sea posible se tienen que dar 3
circunstancias: que no sea de nadie res nullius, toma de posesión física de la cosa possesio
corpore y la intención manifiesta de hacer la cosa propia con exclusión de los demás.

Son susceptibles de esta ocupación:

Animales salvajes ferae bestiae, aquí distinguen tres categorías animales salvajes, los animales
domésticos y animales domesticados aquellos que han sido incorporados al ámbito doméstico
pero vivían en libertad estos pueden ser susceptibles de ocupación si han recuperado su
estado natural, su libertad animus revertendi. IMPORTANTE

Las cosas arrebatadas al enemigo, occupatio bellica, hasta una época posterior si se es
ciudadano romano esas cosas arrebatadas al senado si este no autorizaba lo contrario.

Las cosas arrojadas por el mar a sus orillas, res inventae in litore maris

Islas surgidas en medio del mar

Las cosas abandonadas, res derelictae. Hay que distinguir la categoría desde el momento en
que se produce el abandono(sabinianos) o si sigue siendo propiedad del anterior a pesar de
haber manifestado su intención de dejarla hasta que la ocupe el nuevo
propietario(proculeyanos)

7/12/22

Derechos reales sobre la cosa ajena- iura in re aliena.

Iura in re aliena son aquellos derechos que derivados del de propiedad recaen sobre una cosa
cuya propiedad no es propia. Es decir, consisten en un poder o facultad que es atribuido a una
persona sobre una cosa cuya propiedad pertenece a otra.

Características:

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Reipersecutoriedad: los derechos se persiguen sobre la cosa en la que recaen,
independientemente de quién ostente la condición de propietario.

Ergaomnicidad: tienen valor absoluto, pudiéndose exigir frente a cualquier persona.

Clasificación:

Derechos reales de goce: servidumbre, usufructo, uso, propiedad, habitación…

Derechos reales de garantía: prenda e hipoteca.

DERECHOS REALES DE SERVIDUMBRE

Servitutes: aquel derecho real sobre la cosa ajena en virtud del cual el propietario de un predio
que se denomina dominante puede ejercer unos derechos sobre otro predio, sirviente,
también puede constituir la limitación del libre ejercicio al propietario del fundo sirviente.

MUY IMPORTANTE

Características:

-Nemini res sua servit: solo se puede constituir la servidumbre si los fundos pertenecen a
distintos propietarios.

-Pati/ non facere: no puede constituir en un hacer positivo por parte del dueño del fundo
sirviente.

-No puede constituirse sobre otra servidumbre.

-Debe existir una proximidad suficiente entre fundos para que se pueda consistir la
servidumbre, vicinitas.

-El predio sirviente debe proporcionar una utilidad medible y objetiva al predio dominante,
utilitas.

-Las servidumbres son indivisibles, no pueden constituirse por parte, se establece por la
totalidad del predio.

-El ejercicio del derecho debe ejercerse de manera que genere el menor trastorno o perjuicio
al predio sirviente. De forma civilizada, civiliter.

-El derecho no es transmisible a terceros sin la transmisión de la propia finca. El derecho


siempre recae sobre el propietario del predio. HASTA AQUÍ.

Contenidos del derecho de servidumbre Facultar al propietario del fundo dominante hacer
algo en un fundo del que no es propietario, en el ámbito urbano puede consistir en no permitir
al propietario del fundo sirviente en su propio fundo, salvo en la servitus oneris ferendi en caso
de que haya un muro de separación entre fundos el propietario del fundo sirviente debe
mantener en buen estado el muro de separación.

Se clasifican en servidumbres rústicas y servidumbres urbanas.

Dentro de las rústicas, clasificamos las que son res mancipi:

Servidumbres de paso: iter, permite al titular del fundo dominante a pie, a caballo o en litera,
puede ser también actus que permite llevar al ganado, y via que permite al titular del fundo
dominante pasar a pie, con un carro a través de un sendero.

22
Servidumbre en materia de agua que son res mancipi:

Aquae haustus: La de extracción de agua que permite al propietario del fundo dominante
pasar al fundo sirviente para extraer agua de un manantial.

Aquae ductus: Permite que al realizar en el fundo sirviente todas las obras necesarias para
garantizar la conducción del agua desde el fundo sirviente al dominante

Progresivamente se van uniendo tras servidumbres, servitus pecoris pascendi permite


conducir al ganado para que este paste en el fundo sirviente. Servitus cretae extimentae,
faculta al propietario del fundo dominante a la extracción de materiales de construcción como
cal, arena o la creta o bien para la construcción de edificaciones en el fundo dominante o bien
para labores agrícolas, pero no para la venta.

Modos de constitución de una servidumbre-aparte de los negocios formales o solemnes:

-Deductio: enajenación por parte del propietario de un fundo a otro propietario

-Por herencia, legado.

-Adjudicación, división de la cosa común.

-Usucapión, si se cumplen los cinco requisitos.

-Destinación del paterfamilias

Causas de extinción IMPORTANTE

-Destrucción del fundo sirviente o dominante.

-Acuerdo de extinción de todas las partes que constituyeron la servidumbre originariamente.

-Renuncia del titular

-Por confusión, nemini res sua servi.

-El no uso, non usus.

-El término pactado o verificación de la condición resolutoria acordada.

MUY IMPORTANTE

Usufructo: derecho real sobre la cosa ajena que faculta a su titular a usarla y disfrutarla con la
obligación de dejar a salvo su sustancia. Este uso y disfrute suele tener un carácter limitado en
el tiempo el cual solía normalmente corresponder con la propia duración de la vida del
usufructuario.

Características:
-nudus propietarios: el propietario conserva únicamente el derecho de disposición sobre la
cosa. Limita pero no extingue el derecho de propiedad.

-El usufructuario goza de ius utendi y ius fruendi, derecho de uso y disfrute del usufructuario
sobre la cosa ajena, así como de los frutos adquiridos por percepción.

-Normalmente se constituye sobre cosas inmuebles o muebles no consumibles

-No es transmisible a terceros, ni inter vivos, ni mortis causa.

23
-se deberá comportar boni viri para mantener a salvo su sustancia y es responsable de los
deterioros de su uso.

Constitución del derecho de usufructo.

Legado de usar y adquirir los frutos de una cosa fructífera en favor del cónyuge vivo.

Negocio inter vivos.

Deductio: Mediante mancipatio o iure cesio es la declaración de reserva de usufructo de la


cosa en el momento que se transmite a un tercero.

Adiudicatio: división de la cosa común, por adjudicación.

Traditio: Sobre las res nec mancipi.

Praescriptio longi temporis, solo en época justinianea.

De este derecho derivan dos, el uso, que faculta a su titular denominado usuario a utilizar una
cosa de otro sin derecho a los frutos que la cosa produzca. La habitatio faculta a su titular
denominado habitante a habitar en una casa ajena, difiere del uso en el que la habitación se
puede transmitir a favor de un tercero.

Emphyteusis: Derecho real y transmisible que faculta a su titular a usar y disfrutar un fundo
ajeno con la obligación de no deteriorarlo y pagar un canon anual.

Mirar características en diapo.

Derecho de superficie: derecho real sobre una cosa ajena enajenante y transmisión que faculta
a su titular a levantar una construcción sobre suelo ajeno o a usar y disfrutar una construcción
de propiedad ajena. A cambio, de la obligación de abonar una cantidad denominada solárium.
La diferencia con la emphyteusis es que en este caso se hace referencia a parcelas del ámbito
urbano y es un derecho mucho más amplio.

Mirar constitución protección y extinción en la diapo.

PREGUNTA DE EXÁMEN SOBRE DIFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES DERECHOS.

14/12/2022

Derechos reales de garantía sobre la cosa ajena, es la forma de cumplimiento real en u a


relación obligatoria entre un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor. La principal
es la finanza.

La finanza es la situación por la cual un fiador garantiza el cumplimiento de la obligación del


deudor, comprometiéndose a pagar si el deudor principal no paga. Las tres instituciones que
observamos son la fiducia, la prenda y la hipoteca (completar con diapo).

NO ENTRAN LAS DIAPOS DE CADA DERECHO REAL SUELTO

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OBLIGACIONES

Obligación: Relación jurídica que vincula al menos, a dos personas, una de las cuales, sujeto
pasivo, se encuentra compelida respecto a la otra y cuya vinculación es reclamable a través de
una actio. PUEDE CAER.

Justiniano lo define como el vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a realizar una
prestación según las leyes de nuestra ciudad.

REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN, PREGUNTA DE EXAMEN

Ser posible, la imposibilidad ha de ser objetiva y universal, y puede ser física o jurídica

Debe ser lícita, aquellas actividades o hechos jurídicos contrarios a la moral y las buenas
costumbres no son elegibles como obligación.

El objeto de la obligación ha de ser concreto y determinado

La obligación debe suponer un interés para el acreedor, debe tener un contenido patrimonial
que la haga ser susceptible de ser valorada en dinero.

PUEDE CAER ALGO DE CLASES DE OBLIGACIONES, VER EN DIAPO

21/12/2022

PREGUNTA DE EXÁMEN SEGURO, TIPOS DE DEPÓSITO. MIRAR DIAPO EN TEMA DE CONTRATOS

Mirar el contrato de compraventa cae si o si en teoría o práctica. La práctica es o de


compraventa o de servidumbre.

IMPORTANTE obligaciones del vendedor: transmitir la pacífica posesión de la cosa vendida


habere uti frui licere. MIRAR DIAPO

Pactos añadidos a la compraventa IMPORTANTE:

Pacto comisorio: en virtud del cual el vendedor se reserva el derecho a rescindir la


compraventa si el comprador no paga el precio acordado en un determinado plazo de tiempo.

Pacto in diem addictio: conforme al cual el vendedor puede resolver la compraventa si dentro
de un plazo fijado recibe una oferta mejor que la realizada por el comprador y este decide no
igualar dicha oferta.

Retroemendo: en virtud del cual si pasa un cierto tiempo y la cosa no satisface al comprador
este esta facultado a devolver la cosa a su vendedor a cambio del precio. Retrovendendo en
sentido inverso.

Retrovendendo: en virtud del cual el vendedor se reserva el derecho de adquirir la cosa de


nuevo pagando el mismo precio que recibió a cambio por la misma. Retroemendo en sentido
inverso

CONTRATOS INNOMINADOS IMPORTANTE

Do ut es, do ut facias, Facio ut des, Facio ut facias

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