Derecho Civil
Derecho Civil
a) Aproximación al Derecho
El Derecho consiste en un sistema de normas con una clara finalidad: la resolución de los
conflictos que se generan y surgen en la propia sociedad, excluyendo así el recurso a la fuerza
y la violencia como solución a las tensiones sociales. Nace de la convivencia y relación de las
personas. Tales reglas emanan de la potestad del Estado (ley), de la conducta uniforme de la
gente (costumbre), y de las directrices y principios generales y ética común (principios
generales del Derecho).
El derecho público regula las relaciones entre el estado y los individuos de una sociedad, está
formado por derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho
penal, derecho procesal…
c) Derecho civil
Nace en Roma y con un sentido más amplio que el actual empieza abarcando todo el derecho
privado y público de una clase social y jurídica privilegiada que son los ciudadanos romanos
frente al denominado Luis Gentium que eran los extranjeros que tenían otro estatuto jurídico
distinto. En la edad media se separa del derecho civil el derecho mercantil con la aparición
del comercio y a principios del siglo XX con la revolución industrial, los nacimientos de las
clases obreras y los sindicatos surge el derecho del trabajo que también se separa del civil.
Podemos afirmar que el derecho civil es un derecho privado, un derecho privado general ya
que contiene todo el derecho privado salvo el mercantil o el del trabajo que se separaron de
él y es un derecho supletorio.
El primer código civil en redactarse fue el francés en 1804, el español fue publicado en
1889 y modificado en numerosas ocasiones hasta la fecha actual. Una de las ultimas en 2005
donde regula el matrimonio homosexual.
El actual Cc. consta de un Título preliminar y cuatro libros. A su vez cada libro se articula
en títulos, capítulos y secciones. Finaliza el Código con una disposición final y varias
disposiciones transitorias y adicionales.
- El Libro III: contiene los diferentes modos de adquirir la propiedad, y además las
donaciones y las herencias.
El derecho tiene la finalidad de resolver los conflictos y tensiones sociales que se generan en
una propia sociedad. Para cumplir con esta función el derecho necesita de unas normas
jurídicas que sean utilizadas por sus ciudadanos e impuestos por una autoridad competente (el
estado). Este conjunto de normas se dan a conocer en el ordenamiento jurídico, que afirma
que las fuentes del derecho son la ley, a falta de ley aplicable la costumbre y a falta de las dos
los principios generales del derecho.
Las que surgen del poder legislativo: las leyes orgánicas, ordinarias y las leyes
autonómicas
Las leyes que surgen del poder ejecutivo: pueden tener rango de ley que son los
decretos legislativos y los decretos leyes y las que tienen rango inferior que son los
decretos y las órdenes ministeriales.
LA JERARQUÍA DE LAS LEYES
(En las comunidades autónomas en los territorios): 1 Norma foral, 2 decreto foral, 3
Orden foral.
III. Los principios generales del derecho: En caso de que no haya una ley o una costumbre
aplicable a determinado caso se utilizarán los principios generales del derecho. El
deber de los jueces y los tribunales es el de buscar una norma jurídica que pueda
aplicarse a un caso concreto a falta de ley o costumbre y por eso van a los principios
generales que contienen ideas básicas del derecho y que en un momento concreto
sirven para resolver cuestiones que se planteen. La mayoría de los principios
generales ya están convertidos en ley al plasmarse por escrito.
DEROGAR: eliminar la vigencia de una ley por la creación de otra ley que regule la
misma materia. Hay varios tipos de derogación:
Tácita, si la nueva norma omite cualquier formulación de su eficacia derogatoria.
Expresa, si la ley formula su voluntad de poner fin a la vigencia de normas anteriores,
las mencionará de modo expreso. Total o parcial, si respectivamente se derogan
normas en su totalidad o parcialmente.
La nueva ley ¿habrá de regular las situaciones jurídicas producidas con anterioridad o
sólo se extenderá a las nacidas con posterioridad a su publicación?
Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias y disposiciones asimiladas a ellas (formando parte
del grupo de normas primarias)
Las llamadas normas secundarias. (Se agrupan y ordenan según la autoridad de la que
proceden y su procedimiento de elaboración: primero los decretos; segundo, las órdenes
ministeriales y, finalmente, las disposiciones y órganos inferiores.
Los tratados internacionales quedan aparte de esta enumeración, si bien son, desde
luego, normas primarias.
d) La jurisprudencia.
La jurisprudencia está constituida por las sentencias de los jueces y los tribunales en
cuanto deciden puntos de derecho. Se entiende por jurisprudencia la doctrina que, de
modo reiterado establezca el tribunal supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho. También se puede decir que es el modo
reiterado que establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho. El CC dice que ha de ser reiterada para que haya
jurisprudencia y que a partir de la segunda sentencia del tribunal supremo se crea. No es
fuente de derecho ya que no está escrita pero hay veces que tiene más poder que la
propia ley.
Aquellas provincias que tuvieron derecho foral tienen un derecho civil autonómico y su
propia legislación civil. Regula el matrimonio y las herencias.
Tema 2. La persona física
1) La persona física
a) Comienzo de la personalidad
Art. 4 Ley de Registro Civil de julio de 2011, se recogen los hechos y actos inscribibles.
Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado
civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles:
1.º El nacimiento.
2.º La filiación.
3.º El nombre y los apellidos y sus cambios.
4.º El sexo y el cambio de sexo.
5.º La nacionalidad y la vecindad civil.
6.º La emancipación y el beneficio de la mayor edad.
7.º El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8.º El rég imen económico matrimonial legal o pactado.
9.º Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10.º La modificación judicial de la capacidad de las personas, así como la que derive
de la declaración de concurso de las personas físicas.
11.º La tutela, la curatela y demás representaciones legales y sus modificaciones.
12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las
personas con discapacidad.
13.º La autotutela y los apoderamientos preventivos.
14.º Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
15.º La defunción.
Según el art. 29 Cc., "el nacimiento determina la personalidad". Añadiendo el art. 30 de este
mismo Código que "La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una
vez producido el entero desprendimiento del seno materno”.
La personalidad se refiere a la capacidad de ser titular de derecho
b) Extinción de la personalidad
Art. 32 Cc. la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. El fallecimiento se
inscribe en el Registro Civil mediante declaración de quien tenga conocimiento de él,
corroborada por certificación médica de la existencia de señales inequívocas de muerte.
c) Nombre
Toda persona debe y puede tener un nombre; según el art. 53 de la Ley del Registro
Civil, compuesto por un apelativo individual (nombre propio) y dos apellidos de familia.
En defecto de todos e imposibilidad de conocer el nombre ya impuesto, procederá a
imponerlo el Encargado del Registro Civil (LRC art. 50) y se hace constar en el acta de
nacimiento.
d) Domicilio
La trascendencia del domicilio estriba en que la persona ha de tener una sede, un punto de
referencia donde se le puedan reclamar válidamente sus obligaciones, o presentar eficazmente
demandas contra ella. En el Cc, el domicilio se regula sumariamente en el art. 40, a cuyo
tenor “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el
domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que
determine la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
e) Nacionalidad
Representa la participación plena de un sujeto en una comunidad política o Estado, en el que
goza de derechos y obligaciones.
Art. 17 Cc regula la adquisición originaria de la nacionalidad española: a) Por nacer
de un progenitor español, con independencia del lugar de nacimiento (ius sanguinis)
b) Por haber nacido en territorio español (ius soli).
1. Que al menos uno de los progenitores hubiera nacido también en España.
2. Que ninguno de los progenitores extranjeros proyecten automáticamente su
nacionalidad sobre el nacido en España, por ser apátrida, por ejemplo.
3. Que se desconozca a ambos progenitores.
Art. 20, Ley 8 de octubre de 2002 regula la adquisición por opción para los siguientes
supuestos:
1. Personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español 2.
Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España.
2. Los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad
y residen habitualmente en el extranjero.
f) Vecindad civil
Art. 14 Cc tienen vecindad civil los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Si los padres
no tienen la misma vecindad, el precepto les otorga el breve plazo de seis meses para atribuir
al hijo/a la vecindad civil de cualquiera de ellos; no haciéndolo, tendrá la del lugar de
nacimiento y, en último término, la de Derecho común.
➔ El cambio de vecindad de los padres NO modifica la del hijo
➔ El matrimonio NO altera la vecindad civil.
2) Capacidad de la persona física
La mayor de edad
a) Según el art. 315 Cc., en su versión de la Ley 13 de mayo de 1981, la mayor edad empieza
a los 18 años cumplidos (incluído el día de nacimiento). La mayoría de edad se produce de
modo automático. El mayor de edad sale instantáneamente de la patria potestad o la tutela sin
necesidad de acto o formalidad alguno y deviene, como dice el art. 322 Cc, capaz para todos
los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este
Código; por ejemplo, para adoptar se requiere una edad superior.
La dependencia patrimonial. Si bien la titularidad de los bienes es del menor, que tiene
capacidad, la administración de su patrimonio está encomendada a los titulares de la
potestad. A partir de los 16 años puede realizar actos de administración ordinaria respecto a
los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria (con consentimiento de los titulares
de la patria potestad) Art.164.3 Cc.
1. La esfera personal-familiar:
a) Audiencia del menor a partir de los 12 años: nulidad, separación o divorcio de
sus padres tendrá voz en el procedimiento de su propia adopción (art. 177 Cc) b) Creación
de su propia familia: son actos personalísimos.
- Acogimiento familiar; el menor que tenga 12 años debe dar su
consentimiento para que éste pueda producirse.
- El menor que vaya a ser adoptado deberá dar su consentimiento a la adopción a
partir de los 12 años (art.177 Cc).
- El menor de 14 años podrá reconocer hijos sin necesidad de autorización
judicial. - En caso de separación, nulidad o divorcio de sus padres, las medidas
judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas tras oírles si
tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años (art. 92 Cc).
ii) De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad
jurídica
Tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de
la vida
a) Naturaleza
Muchas finalidades humanas no se pueden conseguir por una persona física por sí misma
(porque excede de sus medios, porque duran más que una vida). Para eso existen grupos
que funcionan en representación de las personas físicas.
- Una comunidad autónoma, diputación o ayuntamiento, en el área de la organización
política social
- Las sociedades mercantiles, comerciales y empresas sea cual sea su forma de
organización, sociedad anónima, cooperativa o sociedad anónima laboral…. - El
desarrollo social del ocio, el tiempo libre, la cultura, el deporte o la solidaridad
entre muchísimas otras. Clubes deportivos, sociedades gastronómicas, talleres de
creación literaria u ONGs….
b) Clases de personas jurídicas
(3) Capacidad
Pueden constituir asociaciones las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Las
personas físicas necesitan tener capacidad de obrar, aunque podrán constituir asociaciones
los menores no emancipados de más de 14 años con el consentimiento acreditado de
quienes ostenten su representación (art. 3. LODA).
(4) Acuerdo de constitución
Se constituyen por acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas,
que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para
conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular y se dotan de los
Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.
Habrá de formalizarse mediante documento público o privado para poder adquirir su
personalidad jurídica y la plena capacidad de obra.
(5) El acta fundacional
Ha de contener según el art. 6 de la Ley
- Nombre y apellidos de los promotores
- Voluntad de éstos de constituir la asociación
- Los Estatutos aprobados con el contenido del art. 7 de esta ley
- Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma de los promotores.
- Designación de los integrantes de los órganos de gobierno.
(8) Funcionamiento
Según sus Estatutos. Órganos: Asamblea General y un órgano de representación que
gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y
directivas de la AG.
(11) Asociados
Les dedica los arts. 19 a 23 en los que recoge:
- El derecho a asociarse
- Sucesión en la condición de asociado (es intransmisible)
- Derechos de los asociados
- Deberes de los asociados
- Separación voluntaria.
3) La fundación
El substratum de las fundaciones se centra en un patrimonio o masa de bienes que se
adscribe a la realización de determinados fines. El reconocimiento a crear fundaciones se
establece en el art. 34 de la Constitución “Se reconoce el derecho de fundación de interés
general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del art. 22”
Ley de Fundaciones, art. 2 “Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de fines de interés general”.
(4) Sujetos
Son las personas que aparecen como creadores de la fundación por cuanto destinan todo o
parte de su patrimonio a la constitución de fines de interés general de modo duradero.
Requerirán capacidad general de obrar.
(5) Constitución
Existen distintas modalidades según el art. 9 LF
a) Por negocio inter vivos, con el otorgamiento de la escritura pública de constitución, que
según el art. 10 de la LF deberá contener, al menos:
- Nombre, apellidos, estado civil y edad de los fundadores, si son personas físicas, y la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y
el domicilio.
- La voluntad de constituir una Fundación.
- La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación
- Los Estatutos de la Fundación, con el contenido mínimo del artículo 11 de la LF
- La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno.
(6) La dotación
Regulada en el art. 12 LF, es el patrimonio inicial que debe figurar en la escritura pública de
constitución o en el testamento fundacional, en su caso (bienes y derechos de cualquier
clase) Adquiere la titularidad de los bienes desde que adquiere personalidad jurídica.
Figurará como titular de todos los bienes y derechos.
Además podrá adquirir otros bienes para incluirlos en su patrimonio. La administración de
los bienes corresponderá al Patronato en la forma establecida en los estatutos.
1) Relación jurídica
Es una relación que se produce entre dos o varias personas (públicas o privadas) en la que una puede
exigir algo de otra. Intuitivamente la gente la ha contemplado siempre mediata e inmediata. Yo tengo
que pagar los impuestos al Estado, quien tiene la facultad de exigirlos. El comprador que pagó la cosa
puede reclamar su entrega, y el vendedor ha de dársela.
2) Derecho subjetivo
Es el poder de un sujeto de exigir algo a otro bajo coacción pública. Es el lado activo de la relación
jurídica. El derecho del acreedor al cumplimiento de la obligación, o del inquilino al disfrute de la cosa
arrendada sin interferencia de nadie.
a) Nacimiento y adquisición
Es el surgimiento del mismo en la vida jurídica. Cuando un autor crea una obra literaria, surgen por
primera vez los derechos de autor derivados de esa creación intelectual.
Por otro lado, todo derecho subjetivo necesita de un sujeto, un titular. Es la adquisición. Pero
nacimiento y adquisición no siempre coinciden. Una empresa editorial puede adquirir de un autor los
derechos de explotación de la obra literaria a través de un contrato de edición. Entonces se ha
adquirido por un nuevo titular, vía transmisión del derecho, pero el derecho ya existía previamente.
➔ Los derechos se adquieren por nacer ex novo en la persona de su titular o porque éste los ha
recibido de un titular anterior: es decir, de modo originario o derivativo.
La derivativa supone la comunicación al nuevo adquirente de un derecho que ya tenía alguien, y que
llega a ese titular como procedente del antiguo, mediante una causa que justifica la transferencia. Yo
compré una casa a Enrique; éste me transmite la casa, y yo sucedo en la propiedad que de ella tenía
Enrique, a mi adquisición, por ser un derecho que ya tenía otro se le aplica la regla nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet (nadie puede transmitir a otro lo que él mismo no tiene).
b) Transmisión y sucesión
Es el traslado del derecho, sin alteración alguna, de una persona (transmitente) a otra (adquirente)
Compraventa.
➔ La única sucesión universal en nuestro ordenamiento es la mortis causa; la sucesión inter vivos
es siempre particular.
c) Extinción y pérdida
Supuestos de extinción:
(1) Por muerte del titular. Esto sucede con los derechos personalísimos, (pensiones o subsidios
vitalicios). Los patrimoniales se transmiten a los herederos.
(2) Por desaparición o destrucción física o jurídica del objeto.
(3) Por la llegada del plazo final o el cumplimiento. Además, esto unido a la inactividad del titular
conduce a su extinción. Prescripción extintiva.
(4) Por cumplimiento del interés que protege el derecho, es decir la consecución de la finalidad
perseguida por el mismo. Que el acreedor cobre por completo la deuda.
(5) Por renuncia.
➔ Pérdida es cuando el derecho se separa de su titular, que deja de serlo. Toda extinción supone
pérdida del derecho, pero no toda pérdida supone extinción del derecho. La transmisión del
derecho comporta la pérdida para el anterior titular pero sigue existiendo para el nuevo titular.
d) La renuncia
“No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni
sobre alimentos futuros” (art. 1814 Cc). Tampoco los de interés ajeno cuyo ejercicio sea
imprescindible: la patria potestad.
Prescripción extintiva
La manifestación más notable de la influencia del paso del tiempo en la atribución y existencia de los
derechos. Se pierde mediante la usucapión o prescripción adquisitiva.
Se fundamenta en la necesidad de seguridad jurídica (los derechos deben tener titulares ciertos y no
puede persistir indefinidamente). No puedo reclamar la servidumbre de paso que dejé de practicar
hace 40 años, ni el usufructo de la finca que abandoné entonces.
(2) Requisitos
Es necesario que el deudor haga valer la prescripción de manera expresa como excepción judicial,
pues la extinción de la deuda no se realiza, ope legis, por el mero transcurso del tiempo. De esta
manera se opone a la reclamación que se le ha planteado.
(3) Plazos
Acciones reales
Art. 1962 del Cc las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los 6 años de perdida la
posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos plazo el dominio.
Art. 1955 Cc, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de hurto o robo, “La posesión de
bienes muebles adquirida de buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa
mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarse de quien la posea. Si el
poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no
podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella”.
Art. 1963 Cc las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 30 años.
Art. 1964 Cc la acción hipotecaria prescribe a los 20 años, y las personales que no tengan señalado
término especial de prescripción a los 5 años. “Las acciones personales que no tengan plazo especial
prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las
obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.
Acciones personales
Las que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años Artículo 1964.
Según el art. 1966 Cc prescriben en 5 años los créditos por pensiones alimenticias atrasadas, precio
de arriendos y cualesquiera otros pagos anuales o en plazos más breves.
El art. 1967 Cc establece la prescripción de 3 años de los créditos nacidos de ciertas relaciones de
servicios, de compraventa, y otras de carácter atípico o mixto, en todas las cuales el acreedor tiene
carácter profesional (los mismos créditos debidos a un no profesional, prescriben en 5 años):
cantidades adeudadas por sus honorarios o facturas a abogados, notarios, médicos, maestros,
farmacéuticos, artesanos, hosteleros y comerciantes en su relación con el público.
Art. 1968 prescriben por el transcurso de un año las acciones posesorias (interdictos) y las de
indemnización de daños.
Art. 1973 Cc la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por
reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor. Interrupción no significa paralización, sino eliminación total del tiempo transcurrido: en su
momento, éste habrá de volver a contarse desde el principio. Si pasados tres años desde que venció el
préstamo de seis mil euros que hice a Lucía, le reclamo la devolución de esta cantidad, o ella me
escribe un e-mail anunciándose su intención de pagarme dentro de un año, por ejemplo, el plazo de
prescripción transcurrido queda inútil, y los cinco años empiezan a contar desde mi reclamación o la
fecha del e-mail.
Extinción
Opera a partir de la inactividad de un titular mantenida durante el tiempo señalado por la ley y permite
al deudor rechazar la reclamación del acreedor. Si una deuda no se reclama en cinco años, ha
prescrito, y si el acreedor demanda después al deudor, tratando de cobrarla, a tal deudor le basta, para
ser dispensado de pagar, con alegar la prescripción.
En ciertos supuestos por no ejercitarlo durante un tiempo, el plazo corre inexorablemente, sin que
pueda ser detenido por actuación alguna, mientras no se ejercite la acción correspondiente.
También se ha indicado antes que la prescripción extintiva no la aplican de oficio los organismos
jurisdiccionales sino únicamente cuando la alega el interesado, esto es, a instancia de parte. Lo
contrario sucede con la caducidad de acuerdo con su propia naturaleza, una constante doctrina
jurisprudencial viene reconociendo su actuación automática, siempre apreciable de oficio.
(1) El tiempo
Produce un número importante de consecuencias jurídicas. Por eso los derechos han de ejercitarse en
plazo. Los días festivos son inhábiles para las actuaciones oficiales, y así, cuando los plazos se
señalen por días, se descuentan de los términos judiciales.
(2) La buena fe
El abuso constituye un acto ilícito: por tanto, cae bajo la sanción del art. 1902, que obliga a reparar el
daño causado a quien cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia
a) Concepto
Cuando se celebra el negocio jurídico por medio de una persona, el representante, que actúa en
nombre de otra.
b) Clases de representación
Representación directa
Una persona sustituye a otra, de modo que los derechos y obligaciones que resultan del negocio
celebrado en nombre de esta última se adquieren por ella y jamás por quien la sustituye. Implica la
celebración de un negocio jurídico por medio de una persona (representante) que actúa en nombre de
otra (representado) de modo que los efectos se producen directa e inmediatamente en la esfera jurídica
del representado, y no en la del representante.
b) Actuar por cuenta ajena: eficacia directa e inmediata del acto o negocio realizado sobre el
patrimonio del representado. Luego si el representante o intermediario, aun actuando en interés o por
cuenta del representado, no manifiesta actuar en nombre ajeno, sino en propio, estaríamos ante la
representación indirecta.
Representación indirecta
El representado encarga al representante que realice por su cuenta el acto que sea, pero no en su
nombre. El representante procede como si se tratase de un acto o negocio realizado para sí mismo
(art. 1717 Cc). Esta no es representación propiamente dicha, sino más bien en sentido económico.
Art. 1709 Cc: ”Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer
alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”.
Art. 1259 Cc “Ninguno puede contratar en nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que
tenga por la ley su representación legal”.
Representación voluntaria
El representado podría si quisiera actuar por sí mismo, ya que sí tiene la capacidad de obrar necesaria
para realizar el acto de que se trata, pero prefiere por diversas razones, que otro actúa por su cuenta y
en su nombre. Es la voluntad del representado la que origina y delimita la representación, indicando
hasta dónde llegan las facultades del representante.
Representación legal
Viene recogida en el art. 1259 Cc, según el cual "que tenga por ley su representación legal". Los
casos más notables de representación legal pueden encontrarse en el derecho de la persona y de la
familia. El defensor judicial de los bienes del desaparecido (art. 181); el representante legal del
declarado ausente (art. 184): los padres que ejercen la patria potestad (art. 154.2): el tutor del menor
o incapacitado (art. 267), etc.
Es un medio para suplir un defecto de capacidad de obrar de determinadas personas o un medio para
evitar el desamparo de unos bienes que están faltos de titular o cuyo titular no se encuentra en
condiciones de asumir por sí mismo su gobierno.
Diferencias
➔ En la representación legal, el representante es por hipótesis el único posible autor del negocio.
De aquí que la única voluntad a tener en cuenta a efectos de vicios u otras circunstancias sea
la suya.
El poder
Para que una persona pueda actuar como representante de otra (como apoderado) es necesario que se
lleve a cabo un negocio jurídico que se llama apoderamiento, por el cual una persona confiere a otra
autorización para que le represente y pueda actuar en su nombre, comprometiéndole en uno o varios
negocios jurídicos.
El apoderamiento, por tanto, es un negocio jurídico unilateral, por el cual se confiere a una persona
(apoderado) el poder de representación de otra (llamada poderdante) y que sólo exige, al ser unilateral
la voluntad de este último.
Bien porque el representante carece en absoluto de poder, o bien porque el poder no es suficiente para
el acto de que se trata o incluso porque el poder que existió se ha extinguido.
Al representante sin poder se le denomina falsus procurator, esto es falso procurador o representante.
Según el art. 1259 del Cc “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización
o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de
ser revocado por la otra parte contratante”. Si es nulo, el tercero no tiene porqué revocarlo, y no
podría ratificarse. En realidad se trata de un contrato anulable.
El poder se extingue por las causas generales de cualquier relación jurídica: (1) el cumplimiento de la
condición resolutoria puesta al apoderamiento, (2) la llegada del término final (si estuviera sometido a
plazo), (3) la celebración del negocio para el que se concedió, (4) o el hacerse éste imposible.
Supuestos de extinción del poder que recoge el Cc en su art. 1732. El hilo conductor es el intuitus
personae de la relación entre representante y representado, la confianza en la que reposa. Son las
siguientes:
a) Revocación: sin necesidad de justa causa, ya que es una relación que se basa en la confianza. Art.
1733 Cc “El mandante puede revocar el mandato a su voluntad y compeler al mandatario a la
devolución del documento en que conste el mandato”.
b) La renuncia del mandatario: es una declaración recepticia que ha de ponerse en conocimiento del
representado. La buena fe obliga a que el representante no deje abandonado el negocio, y el Art. 1737
le impone el deber de continuar en la representación, aunque haya justa causa para la renuncia, hasta
que el representado "haya podido tomar las disposiciones necesarias".
c) Por muerte, quiebra o insolvencia del representante o representado. La extinción por muerte es
consecuencia del intuitus personae, o relación basada en la persona por ser quien es, y por tanto
intransferible. El art. 1739 Cc obliga a los herederos a poner en conocimiento del mandante la muerte
del mandatario
1) Concepto
a) Los bienes
No son bienes aquellos que están fuera de nuestro alcance (sol, nubes) ni los que no son
apropiables en sí (espacio aéreo, sonidos).
El concepto de bien es más amplio que el de cosa. Las cosas son bienes tangibles y corporales
(un árbol, un alfiler) mientras que otros bienes no tienen cuerpo (creaciones literarias o
artísticas, inventos).
b) Las cosas
2. Clases de bienes
a) Muebles e inmuebles
El Cc. define como bien inmueble a la finca (las tierras, art. 334-1º) y los objetos que son
parte de ella, a los objetos que se le incorporan: edificios, caminos y construcciones de todo
género adheridos al suelo; los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren
unidos a la tierra y formaran parte integrante de un inmueble. Todo lo que esté unido a un
inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto.
b) Públicos y privados
Según el art. 339-1º Cc, son bienes de dominio público los destinados al uso público
(caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado). El art. 5
indica cuáles son los bienes de dominio público o demaniales: Los que siendo de titularidad
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los
que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Los inmuebles de titularidad de
la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o
dependientes de la misma en que se alojen servicios oficinas o dependencias de sus órganos,
se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
Por último, según el art. 7: 1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los
que, siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, no tengan el carácter de
demaniales.
3. Bienes que son instrumento para el desarrollo de actividades que no obstante su utilidad
pública, están sometidos en bloque a las normas del Derecho privado.
c) Consumibles y no consumibles
Art. 337 Cc a la primera especie pertenecen aquellas que se consumen con su uso y a la
segunda especie corresponden las demás. En sentido propio, son cosas fungibles (no
consumibles) las que se pueden sustituir unas por otras un billete de banco, petróleo de tal
octanaje. Las cosas fungibles carecen por sí de individualidad: constituyen un género. Por eso
la deuda de bienes fungibles tiene un régimen distinto de la de bienes concretos
individualizados; y lo mismo la administración o el disfrute de aquellos, por cuanto más
fácilmente pueden perder su identidad y existencia separada en manos del administrador o
usufructuario.
Art. 1911 Cc, "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus
bienes, presentes y futuros". Es decir, que la responsabilidad por deuda afecta, en principio,
no a unos bienes concretos del deudor, ni a todos los que tiene en el momento de contraer la
obligación, sino a todos los que se hallen o deban hallarse en su poder cuando, a falta de
cumplimiento voluntario, se pida éste judicialmente y se inicie el embargo.
Por patrimonio de una persona se entiende el conjunto de sus bienes y sus deudas. Cuando
fallece la persona, este patrimonio se transforma en herencia.
a) Los patrimonios separados son una masa de bienes acotada de algún modo
respecto del patrimonio general de la misma persona. Son relaciones jurídicas
pertenecientes a ésta, pero a las que la ley imprime un fin especial y dota de un
régimen propio de administración y de responsabilidad.
b) Los patrimonio colectivos, de otro lado, tienen una pluralidad de titulares. Estos
patrimonios funcionan en cierto modo como personas: se puede contratar en nombre
de la herencia o de la sociedad de gananciales, y el beneficiario del contrato y el
deudor de las prestaciones convenidas será –al menos, principalmente- el patrimonio
para el que se contrata y no la persona que lo representó. Son las sociedades
irregulares, la comunidad hereditaria y la sociedad de gananciales.
1. Concepto y caracteres
El derecho de la dominación del ser humano sobre las cosas. Recae directamente sobre la
cosa, sin mediación de otra persona, no precisando el titular de acto ajeno para satisfacer su
interés.
2. Los derechos reales deben ser respetados por todos los sujetos de la
colectividad, mientras que en la obligación existe un sujeto pasivo denominado
deudor.
3. Son derechos absolutos con eficacia frente a todos (erga omnes), a diferencia del
derecho de obligación, también llamado derecho de crédito, que la tiene sólo frente al
sujeto pasivo.
4. La voluntad de los particulares no configura los tipos, que ya están en la ley (la
propiedad, la hipoteca etc..), mientras que en la obligación rige la autonomía de la
voluntad, que puede organizar el contenido de la obligación de la manera que tenga
por conveniente.
2.- Político, por cuanto el precepto expresa una idea antisocial e individualista de
poder absoluto sobre la cosa.
El art. 348 del Cc configura al dominio como el conjunto de la plenitud de dos
facultades: la de gozar y la de disponer.
I. De goce
Representan el disfrute parcial o total de la cosa. Este disfrute se ejerce a través de la
posesión de una parte de la cosa o aun de toda ella, como el usufructo, el derecho de
uso y habitación y las servidumbres positivas, pero también puedo disfrutar sin
poseer. El derecho a que no se edifique en el solar vecino proporciona luz abundante a
mi finca, pero no me permite entrar en dicho solar o influir en él de otra manera. Otro
derecho real de goce es el de superficie, según el cual, el propietario de la finca
concede a otra persona el derecho de hacer y mantener una construcción o una
plantación sobre el suelo de aquélla de modo que lo edificado o plantado sea de la
propiedad de quien construyó o plantó, y no el dueño del terreno. Todo ello como
excepción a la regla general de accesión según la cual lo edificado o plantado en un
terreno corresponde al propietario de éste.
I. De garantía
Los derechos reales de garantía, en cuya virtud el valor en venta del bien asegura
contra el eventual incumplimiento de una obligación pecuniaria. Sobre todo, los
derechos de prenda e hipoteca y sus variantes de hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento.
II. De adquisición
Permiten reclamar en beneficio propio la transmisión de derechos sobre la cosa a
cualquiera que la tenga. Que permite al titular del derecho comprar una cosa cuando
su dueño la vende a otro por el mismo precio que dé ese otro en los denominados
derechos de tanteo y retracto; o el derecho real de opción, cuyo titular puede
adquirir la cosa por el precio y durante el tiempo convenido, de quien sea
propietario de ella.
TESORO OCULTO regulado en el art. 352 del Cc "Se entiende por tesoro oculto... el
depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima
pertenencia no conste". El hallazgo del tesoro oculto pertenece en principio al dueño de la
cosa principal, esto es, el terreno o lugar en el que se hubiere hallado. Si quien lo descubre
fuera persona distinta a la propietaria del terreno o cosa principal, corresponde a ambos su
valor a partes iguales. La Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español,
cambia el panorama, y niega la posibilidad de ocupación de bienes muebles que se
consideren integrados en el Patrimonio Histórico español. Así según su artículo 44: 1. Son
bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que
son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor
deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de
treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de
aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil. 2. Una vez
comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración
competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los
entregue a un Museo público.
3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen
derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le
atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los
descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.
El Código civil establece las reglas que rodean a la entrega con ocasión de la regulación
del contrato de compraventa (arts. 1462 a 1464 Cc).
a) El art. 1462,1 recoge la traslación física de la cosa: "Se entenderá entregada la cosa
vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador".
El poseedor se ha de comportar como dueño o titular del derecho de que se trate durante un
determinado tiempo, sin que nadie discuta su señorío.Requisitos de la usucapión ordinaria:
a) Buena fe: art 1950 Cc "Creencia de que quien le transmitió la propiedad era dueño y
podía transmitir el dominio".
b) Justo título: Se trata de que la posesión encuentre su punto de arranque en un
título, que aunque sea viciado, sí sirve junto con la tradición de forma general como
modo de transmitir la propiedad.
Plazos posesorios
a) En la usucapión ordinaria
Bienes muebles: 3 años
Bienes inmuebles: 10 años, con buena fe y justo título (ausentes 20 años).
b) En la usucapión extraordinaria (sin necesidad de buena fe ni justo título, por la
mera continuidad posesoria)
Bienes muebles: 6 años
Bienes inmuebles: 30 años ( no se distingue entre presentes y ausentes)
5. La posesión
a. Concepto
Poseer una cosa es tenerla uno en su poder, mantener con ella un contacto físico tal que
quienes lo contemplan consideran que la cosa está sometida a la voluntad del que la tiene. Yo
poseo el reloj o la chaqueta que llevo, o bien el piso que habito, o el automóvil o la bicicleta
de la que soy dueño o que me han prestado por unos días.
El poseedor, por el mero hecho de tener la cosa, con derecho o sin él, está protegido por el
ordenamiento en su tenencia, de modo que nadie puede arrebatarle la cosa sin su voluntad,
salvo la autoridad en los supuestos en que la ley se lo exija. Art. 446 del Cc., con arreglo al
cual "Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y si fuere inquietado en
ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de
procedimientos establecen".
c. Elementos de la posesión
El derecho a "seguir poseyendo" sólo se produce, sólo nace, cuando hay verdadera
posesión, es decir, cuando, en la apreciación de la gente, el contacto entre la persona y la
cosa se presenta de tal modo que la persona tiene la cosa en su poder; dominándola ella y no
las demás personas.
Art. 446 es aquella persona que domina inequívocamente la cosa con exclusividad y se halla
en situación objetiva de influir permanentemente sobre ella y servirse de ella con arreglo al
destino señalado por su naturaleza
Dejo durante la noche en mi finca no cerrada, la cosechadora, aunque yo vaya a pernoctar a
mi casa de la ciudad no puede decirse que pierda su tenencia ni nadie pensará que la
abandone por este simple hecho; mas si se cae en el surco el reloj de bolsillo, aunque yo
sepa dónde está, al no recogerlo pierdo la tenencia, porque con arreglo a su destino normal y
las concepciones sociales la posesión de un reloj de bolsillo exige entre otros requisitos la
proximidad física.
d. Efectos de la posesión
1. Presunción de titularidad
Según el art. 448 Cc el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción
legal de que se posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo: será quien
reclame al poseedor quien habrá de demostrar que tiene sobre la cosa poseída un
derecho preferente, sin que, mientras tanto, haya de probar nada el que posee para
seguir poseyendo. Si Juan posee como dueño una finca, no tendrá que demostrar él
que es propietario, sino quien reivindique la cosa: mientras el reivindicante no pruebe
que es dueño, se presume que lo es Juan.
1. Concepto
De la definición se desprende:
a) Un aspecto activo: el "derecho" que tiene una persona de exigir de otra una determinada
prestación. Se trata de un "derecho personal".
b) Un aspecto negativo: el "deber jurídico" que corresponde a otra persona de realizar la
prestación en que consiste la obligación.
El art. 1088 Cc establece que: "toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa
(interpretándolo en una sentido muy amplio, incluyendo servicios)". En realidad el Código no
define que sea la obligación sino que expresa el contenido de la prestación en que consiste la
obligación.
a. Sujetos
La obligación necesita una relación y ésta no es posible sin unas personas que de una forma u
otra estén vinculadas. A tales personas se las denomina "sujetos de la obligación" y son: I.
Sujeto activo (acreedor). El acreedor que tiene el derecho a exigir la prestación. II. Sujeto
pasivo (deudor). El deudor que tiene el deber de realizar la prestación. Los sujetos tanto
activo como pasivo pueden ser personas físicas o jurídicas. Y por cada lado de la obligación
puede haber uno o varios sujetos.
III. Determinación de los sujetos. Los sujetos de una relación obligatoria deben estar
determinados, debe conocerse quienes son. Las formas de determinación son las
siguientes:
- Estar perfectamente determinados desde el principio de la relación. En la compraventa de
un coche, su propietario y quien quiere ser el siguiente dueño del mismo. - Una parte
estará determinada y la otra indeterminada pero que llegará a determinarse de acuerdo con
unas bases establecidas en la misma obligación. El titular de un documento al portador.
- Estar perfectamente determinados desde un principio pero la cualidad de sujeto se transmite
al entrar en contacto con la cosa objeto de la relación. Obligaciones de los copropietarios que
nacen al hacerse una persona propietaria de una vivienda o local.
b) Objeto
➔ Objeto= Prestación = comportamiento
Los sujetos de la obligación se relacionan pero este vínculo se establece sobre algo. El sujeto
activo puede exigir "algo" que el pasivo debe realizar.
Requisitos de la prestación
I. Ha de ser posible.
Nadie puede quedar obligado a realizar una cosa de ejecución imposible, ya físicamente
(volar una persona) o jurídicamente (vender una cosa fuera de comercio).
d) Vínculo
"La relación jurídica que une a ambos sujetos en cuya virtud el deudor queda obligado a satisfacer
al acreedor la prestación prometida".
En la obligación una persona exige y la otra cumple. Entre ellos existe un vínculo jurídico, reconocido
y amparado por el Derecho, siendo éste el que otorga el poder de exigir y el deber de cumplir.
Relación acreedor-deudor: el acreedor tiene derecho a exigir del deudor lo que pone en el
Art 1088 Cc: “Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa”
Diferentes casos:
—La ley me obliga
—Por contrato, y al igual que quiero el bien quiero pagar.
—Estar en una situación
3. Las fuentes de las obligaciones
¿De dónde nacen o proceden estas obligaciones? Fuentes son aquellos hechos, actos o
acontecimientos por los cuales surge una deuda.
a) Clases de fuentes
I. La ley
Impone en ocasiones obligaciones que una persona debe cumplir sin mediar voluntad expresa
por parte de ella. Obligaciones derivadas del parentesco (obligación de mantener a ciertos
familiares próximos), de la tutela, de la copropiedad etc...
II. El contrato
El contrato es la fuente principal de las obligaciones voluntarias. En este caso las
obligaciones nacen por la voluntad expresa de las partes; éstas son las que libremente deciden
constituir la relación obligatoria. La compraventa, el arrendamiento, la donación etc.
— Actos jurídicos: actos humanos y voluntarios pero la persona que realiza el acto no
busca una consecuencia jurídica. Atropellar a alguien, asumo en mi voluntariedad que
esto puede ocurrir, por lo que asumo las consecuencias de lo ocurrido.
b) Del cobro de lo indebido. Alguien por error te deja una lavadora en casa. Dentro de
40 minutos te llama y te dice que ha sido un error. Se tiene la obligación de devolver lo
obtenido ya que es un enriquecimiento injusto, porque no ha pagado, ni tiene contrato
ni nada. Recogido en los arts. 1895 a 1901 del Cc, Según la definición del art. 1895
"Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido
indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla".
— Castigo del causante, éste puede ser el pago de una multa, el cierre de un establecimiento,
arresto domiciliario, retirada de puntos del carnet…
— Indemnización para la víctima: multa no es indemnización porque va al estado, la
indemnización debe ir al afectado. La responsabilidad civil se resuelve por el propio juez
penal
4. Clases de obligaciones
2. La obligación de resultado
El desempeño de una determinada actividad va dirigido a la obtención de un resultado
concreto, de modo que sólo la obtención de ese resultado libera al deudor. La obligación de
un carpintero de instalar unas baldas en una biblioteca.
II. No personalísima: en las que el cumplimiento de la obligación puede ser ejecutado por
persona diferente al deudor. (Suelen ser obligaciones de dar). Si tengo contratada una
empresa de mantenimiento no puedo pedir una persona en específica para que venga a
arreglarlo.
Cuarto criterio: Por la eficacia del vínculo
I. Obligaciones puras: Las que no están sujetas a circunstancias ajenas que limiten los efectos
obligatorios. Pagar un bote de mayonesa en el super.
(2) Resolutoria: Los efectos de la obligación se producen pero hasta que se cumpla lo
estipulado. "Te presto mi casa, pero si viene mi hermano de Suiza me la debes
devolver". Quien recibe la casa puede tenerla hasta que se produzca tal acontecimiento.
III. Obligaciones a plazo: En ellas se producen los efectos pero sólo en el tiempo indicado.
Puede tratarse de una fecha fija o de un acontecimiento futuro que se sabe sucederá. "Puedes
utilizar la finca de mi propiedad mientras viva tu padre".
II. Bilaterales: En el caso de que ambas queden recíprocamente obligadas. Cada una de las
partes tiene frente a la otra un derecho de crédito un deber de prestación
II. Solidarias: En el caso de que cada acreedor o deudor puede exigir o debe cumplir, también
respectivamente, la totalidad de la prestación se habla de solidaridad. En el primer caso se
dice que hay "solidaridad activa", en el segundo "solidaridad pasiva".
En el crédito solidario, cada acreedor está facultado para exigir y recibir íntegramente, por sí
solo, la prestación debida. Quien cobra por todos los demás debe repartir entre ellos, y quien
paga tiene derecho a exigir que le reembolsen las parte que le corresponda.
En la deuda solidaria, cada uno de los deudores tiene individualmente el deber de cumplir
íntegramente la prestación. El deudor que ha pagado dispone de una acción de regreso contra
los demás deudores, a fin de que éstos reembolsen la parte que a cada uno de ellos
corresponda, con los intereses en su caso. La solidaridad no se presume nunca.
III. Parciarias: Cuando cada uno de los sujetos es el deudor o acreedor de una parte de la
prestación.
II. Obligaciones de tracto sucesivo: La obligación ocurre mes a mes, es decir, el contrato
inicial impone una obligación de pago durante un determinado periodo de tiempo. Contratos
de telefonía, compraventa a plazos, arrendamiento, etc.
III. Sometidas a término: El término puede ser inicial o final, según sea el momento que
marca el inicio o el final de una obligación Normalmente la existencia de un plazo se
considera como un beneficio del deudor. El tiempo de la prestación o del pago determina el
momento de la exigibilidad del crédito, y marca el momento en que si el deudor se retrasa, se
coloca en situación de mora, una vea que ha sido requerido al pago por el acreedor.
Indivisibilidad Salvo pacto en contrario. El pago habrá de realizarse en un sólo acto. Así en
el Art. 1169 se prevé que: "A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá
compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación".
Así, no puede obligarse al acreedor a recibir en partes una prestación, aunque cabe el pago
parcial cuando así se pacte entre acreedor y deudor.
El interesado podrá servirse de cualquier medio de prueba de los establecidos por el art. 299
LEC: "1. Interrogatorio de las partes. 2. Documentos públicos. 3. Documentos privados. 4.
Dictamen de peritos. 5. Reconocimiento judicial. 6. Interrogatorio de testigos".
6. El incumplimiento de la obligación
La infracción del deber jurídico que pesa sobre el deudor de realizar la prestación a la que se
ha comprometido.
formas de incumplimiento
- El retraso en la entrega o en la ejecución del deudor
- La falta de ejecución
- Su ejecución defectuosa o irregular Como vemos, el Código civil sigue un concepto amplio
del incumplimiento que según la definición del Art. 1101 "quedan sujetos a la indemnización
de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de
aquellas".
2. Por otra parte, una vez que ha incurrido en mora, el deudor responde de la pérdida o
destrucción de la cosa según el art. 1096 del Cc: "Si el obligado se constituye en mora, o se
halla comprometido entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su
cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega". Si ya no puede cumplir, por efecto
del art. 1182 del Cc, a sensu contrario, se verá obligado a indemnizar: "Quedará extinguida la
obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o
destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora".
3. Por último, el deudor en mora no se verá favorecido por una posible revisión o
modificación de la relación obligatoria como consecuencia de una excesiva onerosidad
sobrevenida.
b) El cumplimiento defectuoso
Supone la falta de coincidencia o exactitud entre la prestación debida y la prestación
ejecutada. Según el art. 1101 del Cc es la "contravención al tenor de la obligación.", por lo
que los efectos jurídicos, en cuanto a medidas de protección del crédito y del régimen de
responsabilidad, son los mismos que los del incumplimiento. La falta de adecuación entre
prestación comprometida y prestación realizada puede predicarse respecto de cualquier
irregularidad (o defecto) que se produzca en el cumplimiento de la prestación y que afecte, en
general, a los requisitos del pago. También el incumplimiento de prestaciones accesorias
puede ocasionar un cumplimiento defectuoso de la obligación cuando la prestación principal
ha sido debidamente realizada.
Las consecuencias de este cumplimiento defectuoso:
- Que el acreedor rechace, justificadamente, la prestación ofrecida por ser inexacta (art. 1176
Cc), lo que genera una situación de incumplimiento en sentido estricto. - Que el acreedor
admita la prestación defectuosa, si bien con reservas, exigiendo al deudor que subsane el
defecto que concurre en la prestación; su reparación o sustitución por otra de idénticas
características. Ambas pretensiones podrían canalizarse a través de la acción de
cumplimiento forzoso en forma específica.
- Que el acreedor exija una rebaja proporcional de su propia prestación, en caso de
obligaciones recíprocas
- Que solicite el cumplimiento exacto de la obligación
- Que el acreedor solicite, además y si ha lugar, la indemnización de daños y perjuicios.
c) El incumplimiento definitivo
Supone la omisión total de la prestación unida a la nota de la imposibilidad de su realización
en el futuro, de modo que produce una frustración del interés del acreedor que puede ser total
o parcial. Son supuestos de incumplimiento definitivo los siguientes: - La frustración del
fin del negocio provocada por la imposibilidad de realización futura de la prestación
(término esencial)
- La voluntad inequívoca del deudor (rebelde y reiterada ) de no cumplir. - La no
obtención del resultado perseguido en las obligaciones de hacer y de no hacer.
a) El dolo
Deudor doloso: quien provoca el incumplimiento de mala fe (art. 1107 Cc), o sea el que
consciente y voluntariamente falta a su compromiso. Se incumple la obligación por el deudor
deliberadamente, de una forma consciente y voluntaria. El deudor se niega a pagar una deuda
o no entrega la cosa porque no quiere.
En las obligaciones de dar: El acreedor puede utilizar los medios legales a su disposición para
solicitar la ejecución forzosa (obligar al deudor a entregar la cosa determinada). En las
obligaciones de hacer o de no hacer: El art. 1089 del CC dice que "si el obligado a hacer
alguna cosa no lo hiciere, se mandará ejecutar a su costa. Esto mismo se observará lo hiciere
contraviniendo el tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal
hecho". Es decir, la posibilidad de pedir la eliminación de lo hecho indebidamente cabe
asimismo cuando la obligación consista en un no hacer y el deudor ejecutare lo que le había
sido prohibido. Este cumplimiento coactivo lo es, compatible con el abono de todos los daños
y perjuicios. Así, el art. 1107 del Cc dice: "En el caso de dolo responderá el deudor de todos
los daños que se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". En este supuesto, la
indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el de la pérdida que haya sufrido
sino también el de las ganancias que haya dejado de obtener el acreedor, como consecuencia
del incumplimiento del deudor.
b) La culpa o negligencia
La omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación. En este caso
el incumplimiento de la norma se debe a un descuido.
La responsabilidad civil es cuando asumimos nuestros actos aunque no los busquemos. Se precisa que
el daño sea atribuible al agente, bien porque tuviera intención de causarlo, bien porque pudiendo y
debiendo preverlo, no lo hizo por negligencia inexcusable.
Supuestos 4 y 5 del artículo 1089 Cc (son 5 fuentes). El incumplimiento de algo establecido por ley
es un acto administrativo, muy lejos del derecho civil, por tanto las obligaciones e incumplimiento de
estas es civil no administrativo.
b. Los tutores
En el inciso 3 del mismo art. 1903, se establece que "los tutores lo son de los perjuicios causados por
los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía". Se trata de una
responsabilidad derivada de una culpa in vigilando.
➔ Se pueden librar demostrando que el daño no ha sido causado por el que se haya bajo su cargo.
Culpa compartida, dos jóvenes matándose en subir a una pared, uno se cae si es menor de 7 años se
hace responsable el centro y si tuviese 14 años, el juez podría dictaminar que es compartida tanto de la
víctima menor de edad por causar el daño y del centro por la poca supervisión.
➔ Se puede librar probando que tienen los medios suficientes (extrema vigilancia) para evitar el
daño y que era inevitable.
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta ley establece como principio general en el art. 292
que "los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los
perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor".
Animales domésticos (presunción iuris tantum de culpa in vigilando) y animales dañinos (riesgo o
peligro que entraña la tenencia de los mismos).
Art. 1906 del Cc establece que "el propietario de una heredad de caza responderá del daño causado
por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o
cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla".
Trata de disciplinar las agresiones medioambientales y hacer óptimas las relaciones de vecindad. La
naturaleza de esta clase de responsabilidad según el Tribunal Supremo es marcadamente quasi
objetiva.
5) Requisitos de la responsabilidad
- La culpa es la omisión de la diligencia exigible, cuyo empleo podría haber evitado el resultado no
deseado.
(1) Culpa consciente: se prevé un resultado dañoso de la propia actividad, pero se tiene la
esperanza de que no se va a producir.
(2) Culpa inconsciente: no ser reconoce la posibilidad del resultado dañoso, pero porque no se
ha previsto, al no utilizar para ello la diligencia exigible.
- En supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, aquellos que son imprevisibles, o si lo hubieran sido
resulten inevitables, no se puede exigir responsabilidad. En ambos supuestos se exime de
responsabilidad.
c. Existencia de un daño
Lo definimos como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre
una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio. Para que sea
susceptible de ser indemnizado ha de ser cierto, en su misma existencia y en su cuantía.
d. Relación de causalidad
El art. 1902 Cc exige que entre la conducta activa o por omisión del agente y el daño producido debe
existir un nexo de causalidad. El problema surge en la práctica cuando concurren varias causas
capaces de producir el daño.
La Jurisprudencia ha seguido una postura realista dejando a la valoración del juez en cada momento la
concatenación de causas, de modo que no sólo la causa última e inmediata ha de ser tenida en cuenta
en la atribución de responsabilidad.
La acción prescribe transcurrido un año desde que lo supo el agraviado, según el art. 1968, 2º del
Cc. El perjudicado deberá plantear la forma de reparación, según la jurisprudencia.
Dos fuentes de daños posibles a efectos de calcular la indemnización: el lucro cesante, esto es,
lo que haya dejado de ganar a causa del acto litigioso y el daño emergente, esto es, la pérdida
producida directamente.
7) Casos especiales
Responsabilidad objetiva. Son unos límites a partir de los que se garantiza el resarcimiento de las
víctimas
a. Navegación aérea
Pueden causar daños, epro activar la movilidad humana por lo que la sociedad asume el riesgo y
permite que existan
- Ley de seguridad aérea (2003)
b. Accidentes nucleares
En caso daños producidos por esto se establece indemnización por parte del estado en casos
gravísimos y sino por la compañía que la produce.
- Ley de energía nuclear (1964)
- Reglamento sobre cobertura de riesgos nucleares (1967)
c. Accidentes de caza
- Ley de caza (1970)
- Reglamento de seguro de RC del cazador (1994)
f. La seguridad ciudadana
Se puede precisar la ayuda y colaboración de la ciudadanía, pero si éstos sufren daños serán
indemnizados.
Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas creador de derechos y obligaciones entre ellas.
1. Regulación básica
➔ Libertad de forma. Se pueden hacer verbales, en los que ni siquiera se diga una palabra.
Levanto la mano y paro un taxi (conducta social típica).
Art. 1278 Cc Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan
celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
(1) Error obstativo o error en la declaración. Se produce una divergencia inconsciente entre la
declaración y la voluntad interna, lapsus linguae.
Una persona compra un departamento para agosto porque sus vacaciones son julio y
agosto, el centro le comunica que solo tiene vacaciones en julio. Los motivos propios que la
hizo contratar, son externos. Sería nulo si se expresa algo distinto a lo que se quiere, si
hubiese pedido en junio cuando quería en julio incurriendo en un error al expresar lo que
quiero,si estaría en la expresión de voluntad interna.
(2) Error vicio. Es la equivocación que afecta a la formación de la voluntad, de manera que ésta
aparece como querida, pero, porque ha intervenido un factor que ha impedido su correcta
formación, no es la verdadera voluntad.
Campaña publicitaria en el que pone en venta un todo terreno y se buzonea por el
Ayuntamiento en el que dice que se vende un todoterreno por x precio. Por un error se
equivocaron en la cifra.
Aun habiéndose equivocado, la parte que haya sufrido error no podrá invalidar el contrato en los
siguientes casos:
(2) Excusabilidad. El error es inexcusable cuando la persona que lo padeció pudo haber evitado
incurrir en él utilizando la diligencia adecuada al caso y no lo hizo. Es excusable cuando de
las circunstancias se sigue que cualquiera pudo incidir en él sin .
—El dolo
El error que mueve a una de las partes a contratar puede ser espontáneo o provocado maliciosamente
por el engaño del otro contratante. Arts. 1269 y 1270: "Hay dolo cuando, con palabras o
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un
contrato que, sin ellas, no hubiera hecho".
Debe distinguirse entre:
1) Anula contrato:
Dolus malus. Es el engaño, la intención o el propósito de engañar.
Dolo causante: es el dolo grave, sin su presencia no se habría llegado a celebrar el contrato.
2) No anula contrato:
Dolo incidental: No es la causa de la celebración del contrato, pero facilita su conclusión (no
anula el contrato y sólo da derecho a exigir daños y perjuicios).
Dolo bonus: son las alabanzas exageradas a un producto o servicio a través de los medios de
comunicación.
1º. Se trata de una actividad ilícita: palabras o maquinaciones insidiosas (art. 1269.1
Cc). También puede darse por omisión.
2º. Actividad de parte de uno de los contratantes: Si se hubiera empleado por las dos partes
tiene lugar la compensación de dolos, de modo que el contrato se mantiene para ambas
(art. 1270.1 Cc).
3º. Debe existir intención o propósito de engañar. Con todo, no se exige ni la intención de
ocasionar un perjuicio, ni que el que lo causa espere obtener una ventaja patrimonial.
4.º. El dolo debe ser determinante y grave de la declaración de voluntad, de modo que sin las
maquinaciones insidiosas el contrato no se hubiera celebrado.
5º. Que la actividad de engaño induzca a la otra parte a contratar, y lo normal es que se
produzca un error, el llamado error doloso en la otra parte contratante.
—La violencia
El art. 1267,1 recoge la violencia como vicio del consentimiento: "Hay violencia cuando para
arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible".
Requisitos que deben concurrir para apreciar la existencia de la violencia:
1) La fuerza es física (no la psíquica o moral)
2) La fuerza debe ser irresistible. Se refiere a su gravedad, de modo que la fuerza no puede ser
superada por aquel a quien se infiere, y tiene una connotación subjetiva.
—La intimidación
La intimidación es la coacción psíquica o moral, la creación de la situación de temor que se origina al
contratante (por parte del otro o de un tercero, art. 1268 Cc) de sufrir un mal que sólo podrá evitar
emitiendo una declaración de voluntad. La raíz de ésta se halla en la amenaza presente que origina
temor a un mal que aún no se ha producido. El Código civil en su art. 1267 es claro en la definición:
"Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un
mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendiente o
ascendientes". La coacción debe reunir una serie de requisitos: 1) Carácter determinante: es esencial
que "se inspire a uno de los contratantes". Sin embargo es indiferente que se haya empleado o no por
la otra parte contratante, ya que lo que importa es su influencia en la formación de la declaración de
voluntad. 2) La coacción moral o psíquica. Consiste en la amenaza de un determinado mal que
provoca un temor. a) Se amenaza con inferir un mal inminente y grave sobre determinados bienes y
personas. b) La amenaza del mal ha de provocar un temor racional y fundado en la persona que la
induzca a la emisión de la declaración de voluntad.
I. Declaración de voluntad.
El contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes, es decir, de cada una de ellas
b) Objeto: Art. 1261 Cc. Todas las cosas y servicios lícitos que no están fuera del comercio
humano (incluso las cosas futuras).
➔ No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.
Yo le puedo entregar a una mujer de Ucrania dinero para que me de una niña pero no puedo
ir a reclamar a ningún lado si no me lo entrega, porque ese contrato no existe.Yo solo le he
donado a la mujer dinero a cambio de nada.
c) Causa: Art. 1261 Cc. Es la finalidad económica. Aunque no se indique en el contrato tiene
que existir, se tiene que poder deducir de las cláusulas.
Clasificación
1. Contrato formal:
Contrato No formal:
3. Contratos típicos:
Contratos atípicos:
5. Contrato unilateral:
Contrato Bilateral: