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Derecho Civil

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TEMA 1.

Conceptos generales del Derecho Civil

1. Derecho civil: su incardinación en el Ordenamiento jurídico

a) Aproximación al Derecho

El Derecho consiste en un sistema de normas con una clara finalidad: la resolución de los
conflictos que se generan y surgen en la propia sociedad, excluyendo así el recurso a la fuerza
y la violencia como solución a las tensiones sociales. Nace de la convivencia y relación de las
personas. Tales reglas emanan de la potestad del Estado (ley), de la conducta uniforme de la
gente (costumbre), y de las directrices y principios generales y ética común (principios
generales del Derecho).

b) Derecho privado y público


El derecho privado, regula las diferencias entre particulares y en caso de que interviniera el
estado lo hace como comunidad y persona pero nunca como poder. Derecho civil y
mercantil.

El derecho público regula las relaciones entre el estado y los individuos de una sociedad, está
formado por derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho
penal, derecho procesal…

c) Derecho civil

Nace en Roma y con un sentido más amplio que el actual empieza abarcando todo el derecho
privado y público de una clase social y jurídica privilegiada que son los ciudadanos romanos
frente al denominado Luis Gentium que eran los extranjeros que tenían otro estatuto jurídico
distinto. En la edad media se separa del derecho civil el derecho mercantil con la aparición
del comercio y a principios del siglo XX con la revolución industrial, los nacimientos de las
clases obreras y los sindicatos surge el derecho del trabajo que también se separa del civil.
Podemos afirmar que el derecho civil es un derecho privado, un derecho privado general ya
que contiene todo el derecho privado salvo el mercantil o el del trabajo que se separaron de
él y es un derecho supletorio.

2. El Código Civil y las leyes especiales

El primer código civil en redactarse fue el francés en 1804, el español fue publicado en
1889 y modificado en numerosas ocasiones hasta la fecha actual. Una de las ultimas en 2005
donde regula el matrimonio homosexual.

El actual Cc. consta de un Título preliminar y cuatro libros. A su vez cada libro se articula
en títulos, capítulos y secciones. Finaliza el Código con una disposición final y varias
disposiciones transitorias y adicionales.

- El Título preliminar: recoge las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. -


El Libro I: regula los derechos de la personalidad.

- El Libro II: trata de los bienes, las cosas y la propiedad.

- El Libro III: contiene los diferentes modos de adquirir la propiedad, y además las
donaciones y las herencias.

- El Libro IV: se refiere a las obligaciones y contratos .


Por último, debemos señalar que con la entrada en vigor del Código civil y sus reformas
posteriores se respetan los Derechos forales de los territorios que tenían tales y que los
disfrutaban. Esto ocurre en Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra y Bizkaia.

3. El Título Preliminar del Código Civil

a) Las fuentes del Derecho

El derecho tiene la finalidad de resolver los conflictos y tensiones sociales que se generan en
una propia sociedad. Para cumplir con esta función el derecho necesita de unas normas
jurídicas que sean utilizadas por sus ciudadanos e impuestos por una autoridad competente (el
estado). Este conjunto de normas se dan a conocer en el ordenamiento jurídico, que afirma
que las fuentes del derecho son la ley, a falta de ley aplicable la costumbre y a falta de las dos
los principios generales del derecho.

I. La Ley. El código civil en su artículo 1 habla de la ley contraponiéndola a la costumbre


y a los principios generales del derecho y se está refiriendo a la norma escrita. Hay
dos tipos de leyes:

Las que surgen del poder legislativo: las leyes orgánicas, ordinarias y las leyes
autonómicas

Las leyes que surgen del poder ejecutivo: pueden tener rango de ley que son los
decretos legislativos y los decretos leyes y las que tienen rango inferior que son los
decretos y las órdenes ministeriales.
LA JERARQUÍA DE LAS LEYES

1.- Constitución española

2.- Leyes emanadas del poder legislativo

2.1.- Leyes orgánicas

2.2.- Leyes ordinarias

3.- Facultad legislativa del poder ejecutivo

3.1.- Decretos- leyes

3.2.- Decreto legislativo

3.2.1.- Texto refundido

3.2.2.- Texto articulado

4.- Facultad normativa de la Administración y del poder ejecutivo.

4.1.- Real Decreto (Gobierno y Presidente del Gobierno)

4.2.- Órdenes (Ministerio) y circulare

(En las comunidades autónomas en los territorios): 1 Norma foral, 2 decreto foral, 3
Orden foral.

(En el ámbito municipal): 1 ordenanza, 2 reglamentos de régimen interno y 3


bandos y decretos.
II. La costumbre: Es la conducta uniforme de la gente. Es decir lo que la gente hace en un
determinado lugar a lo largo de un tiempo. La costumbre regirá en defecto de ley
aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte
probada. Se entiende que la costumbre ha de ser: pública y manifiesta, continuada en
un tiempo razonable, no contradicha o discutida, no opuesta a la moralidad o al orden
público y practicada con frecuencia.

La costumbre rige en el territorio en el que se practica y se origina de la práctica de


personas o grupo de personas que están fuera de la organización estatal: las personas
particulares. Por lo tanto no es costumbre la actuación repetida de los funcionarios o
de los jueces. No puede ser costumbre algo que atente contra la moral o el orden
público. En algún lugar concreto puede ser costumbre tirar a una cabra del
campanario pero en el juicio no vale esa costumbre ya que está hecha de actos
ilícitos y que atentan contra la moral y el orden público. Aunque hay costumbres por
encima de la ley por ejemplo un menor no puede realizar actividades de compra
venta como ir a comprar un chicle pero se hacen y no es discutida por nadie ya que
se ve como lo más normal del mundo ( dar propina en un bar, no es obligatorio pero
se hace como costumbre)

III. Los principios generales del derecho: En caso de que no haya una ley o una costumbre
aplicable a determinado caso se utilizarán los principios generales del derecho. El
deber de los jueces y los tribunales es el de buscar una norma jurídica que pueda
aplicarse a un caso concreto a falta de ley o costumbre y por eso van a los principios
generales que contienen ideas básicas del derecho y que en un momento concreto
sirven para resolver cuestiones que se planteen. La mayoría de los principios
generales ya están convertidos en ley al plasmarse por escrito.

b) Eficacia temporal de las leyes civiles:

I. Entrada en vigor y vigencia de las leyes. Entran en vigor por su promulgación y su


publicación. Corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes aunque son
refrendadas por el presidente o ministro competente. La publicación es un acto
certificante en virtud del cual se reconoce que la ley es perfecta y válida. La
publicación consiste en insertar la ley en el diario oficial. El ordenamiento se muestra
contrario a que la ley entre en vigor el mismo día de su publicación para que los
afectados por esta ley puedan conocerla antes de ser aplicada. Normalmente son 20
días después de su publicación cuando se aplica en ese tiempo hay un vacatio legis
aunque también puede ocurrir que la ley sea aplicada el mismo día de la publicación o
en un plazo más largo (lo normal es el 1 de enero).

II. Pérdida de vigencia de las leyes


a) Las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por el tribunal constitucional, por
lo que pueden ser anuladas parcialmente ( algún artículo solo) o totalmente (se
anulara toda la ley)
b) Por contradecir a una norma superior.
c) Pueden cesar su vigencia por haber agotado el plazo para lo que fueron dictadas. d)
Pueden ser derogadas porque haya una nueva ley que regule los mismos ámbitos que
regulan ellas. Pueden ser derogadas parcial y totalmente y expresa y tácitamente, la
expresa explica lo que se deroga y la tácita no, no se opone a nada.

DEROGAR: eliminar la vigencia de una ley por la creación de otra ley que regule la
misma materia. Hay varios tipos de derogación:
Tácita, si la nueva norma omite cualquier formulación de su eficacia derogatoria.
Expresa, si la ley formula su voluntad de poner fin a la vigencia de normas anteriores,
las mencionará de modo expreso. Total o parcial, si respectivamente se derogan
normas en su totalidad o parcialmente.

III. Irretroactividad de las leyes

La nueva ley ¿habrá de regular las situaciones jurídicas producidas con anterioridad o
sólo se extenderá a las nacidas con posterioridad a su publicación?

Las leyes no tendrán un efecto retroactivo si no se dispusiera lo contrario. Es decir, no


regularán cosas del pasado, la constitución ha reforzado la tendencia a la
irretroactividad de las leyes en las materias no favorables o restrictivas de los
derechos individuales.

c) Jerarquía de las disposiciones normativas

Entre las diversas clases de normas existe un orden de preferencia o


jerarquía. La Constitución. (fuente primera del Derecho, superior a todas las
demás)

Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias y disposiciones asimiladas a ellas (formando parte
del grupo de normas primarias)

Las llamadas normas secundarias. (Se agrupan y ordenan según la autoridad de la que
proceden y su procedimiento de elaboración: primero los decretos; segundo, las órdenes
ministeriales y, finalmente, las disposiciones y órganos inferiores.

Los tratados internacionales quedan aparte de esta enumeración, si bien son, desde
luego, normas primarias.

d) La jurisprudencia.
La jurisprudencia está constituida por las sentencias de los jueces y los tribunales en
cuanto deciden puntos de derecho. Se entiende por jurisprudencia la doctrina que, de
modo reiterado establezca el tribunal supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho. También se puede decir que es el modo
reiterado que establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho. El CC dice que ha de ser reiterada para que haya
jurisprudencia y que a partir de la segunda sentencia del tribunal supremo se crea. No es
fuente de derecho ya que no está escrita pero hay veces que tiene más poder que la
propia ley.

4) Derecho Civil Autonómico

Aquellas provincias que tuvieron derecho foral tienen un derecho civil autonómico y su
propia legislación civil. Regula el matrimonio y las herencias.
Tema 2. La persona física

1) La persona física

a) Comienzo de la personalidad
Art. 4 Ley de Registro Civil de julio de 2011, se recogen los hechos y actos inscribibles.
Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado
civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles:
1.º El nacimiento.
2.º La filiación.
3.º El nombre y los apellidos y sus cambios.
4.º El sexo y el cambio de sexo.
5.º La nacionalidad y la vecindad civil.
6.º La emancipación y el beneficio de la mayor edad.
7.º El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8.º El rég imen económico matrimonial legal o pactado.
9.º Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10.º La modificación judicial de la capacidad de las personas, así como la que derive
de la declaración de concurso de las personas físicas.
11.º La tutela, la curatela y demás representaciones legales y sus modificaciones.
12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las
personas con discapacidad.
13.º La autotutela y los apoderamientos preventivos.
14.º Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
15.º La defunción.

Según el art. 29 Cc., "el nacimiento determina la personalidad". Añadiendo el art. 30 de este
mismo Código que "La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una
vez producido el entero desprendimiento del seno materno”.
La personalidad se refiere a la capacidad de ser titular de derecho

b) Extinción de la personalidad
Art. 32 Cc. la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. El fallecimiento se
inscribe en el Registro Civil mediante declaración de quien tenga conocimiento de él,
corroborada por certificación médica de la existencia de señales inequívocas de muerte.

c) Nombre
Toda persona debe y puede tener un nombre; según el art. 53 de la Ley del Registro
Civil, compuesto por un apelativo individual (nombre propio) y dos apellidos de familia.
En defecto de todos e imposibilidad de conocer el nombre ya impuesto, procederá a
imponerlo el Encargado del Registro Civil (LRC art. 50) y se hace constar en el acta de
nacimiento.

a) Las dos filiaciones reconocidas: el padre y la madre podrán ponerse de acuerdo y


decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción
registral. Si no se ejercita esta opción, el Encargado le impondrá un orden en interés
del menor.
b) Una sola filiación reconocida: ésta determina los apellidos y el orden (LRC, art.49.2)
En caso de no poder determinarse la filiación, el Encargado del Registro impondrá un
nombre y unos apellidos de uso corriente (LRC art.50.3). “El Encargado impondrá un
nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación sea desconocida.
Igualmente impondrá, tras haberles apercibido y transcurrido un plazo de tres días, un
nombre de uso corriente cuando los obligados a su fijación no lo señalare”.

d) Domicilio
La trascendencia del domicilio estriba en que la persona ha de tener una sede, un punto de
referencia donde se le puedan reclamar válidamente sus obligaciones, o presentar eficazmente
demandas contra ella. En el Cc, el domicilio se regula sumariamente en el art. 40, a cuyo
tenor “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el
domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que
determine la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

e) Nacionalidad
Representa la participación plena de un sujeto en una comunidad política o Estado, en el que
goza de derechos y obligaciones.
Art. 17 Cc regula la adquisición originaria de la nacionalidad española: a) Por nacer
de un progenitor español, con independencia del lugar de nacimiento (ius sanguinis)
b) Por haber nacido en territorio español (ius soli).
1. Que al menos uno de los progenitores hubiera nacido también en España.
2. Que ninguno de los progenitores extranjeros proyecten automáticamente su
nacionalidad sobre el nacido en España, por ser apátrida, por ejemplo.
3. Que se desconozca a ambos progenitores.

Art. 20, Ley 8 de octubre de 2002 regula la adquisición por opción para los siguientes
supuestos:
1. Personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español 2.
Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España.

Art. 21 Cc regula la adquisición


1. Por carta de naturaleza: otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en
el interesado concurran circunstancias excepcionales
2. Por residencia en España, en las condiciones que señala el art. 22 Cc, y mediante concesión
otorgada por el Ministerio de Justicia que podrá denegarla por motivos razonados de orden
público o interés nacional.
Los plazos van de:
a) 10 años (plazo ordinario)
b) Un plazo de 5 años para quienes hayan obtenido asilo o refugio
c) Un plazo de 2 años para nacionales de origen de países
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y judíos
sefardíes.
d) Un plazo de 1 año para:
- Quien haya nacido en territorio español
- Quien no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar
- Quien lleve casado un año con español o española y no esté
separado/a legal o de hecho
- El viudo o viuda de español o española
- Quien hubiera nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o
abuela que originariamente hubieran sido españoles
Pierden la nacionalidad española:
1. Emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente
otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida
antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar,
respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación.
No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su
voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil.

2. Los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad
y residen habitualmente en el extranjero.

3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española


por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes
del país donde residan les atribuyen la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la
nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del
Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

➔ No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto,


si España se hallare en guerra.

Recuperación de nacionalidad española:


a. Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a
los hijos de emigrantes.
b. Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad
española.
c. Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

f) Vecindad civil
Art. 14 Cc tienen vecindad civil los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Si los padres
no tienen la misma vecindad, el precepto les otorga el breve plazo de seis meses para atribuir
al hijo/a la vecindad civil de cualquiera de ellos; no haciéndolo, tendrá la del lugar de
nacimiento y, en último término, la de Derecho común.
➔ El cambio de vecindad de los padres NO modifica la del hijo
➔ El matrimonio NO altera la vecindad civil.
2) Capacidad de la persona física

a) Capacidad jurídica y capacidad de obrar.


Todo ser humano tiene plena capacidad jurídica: aptitud para ostentar cualesquiera derechos.
Al concepto de capacidad jurídica suele contraponerse el de capacidad de obrar, que, referida
a un concreto acto o negocio, significa que una persona es capaz de realizarlo por sí: que no
precisa la intervención, en lugar suyo, de su representante legal.
Los menores o la demencia pueden ser dueños de bienes cuantiosos, pero los derechos
pueden ser ejercitados y las obligaciones cumplidas a través de su representante legal, o
del que se le nombre en forma de tutor u otra forma de representación.

b) Circunstancias modificativas de la capacidad


i) Mayoría y minoría de edad. Emancipación.

La mayor de edad
a) Según el art. 315 Cc., en su versión de la Ley 13 de mayo de 1981, la mayor edad empieza
a los 18 años cumplidos (incluído el día de nacimiento). La mayoría de edad se produce de
modo automático. El mayor de edad sale instantáneamente de la patria potestad o la tutela sin
necesidad de acto o formalidad alguno y deviene, como dice el art. 322 Cc, capaz para todos
los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este
Código; por ejemplo, para adoptar se requiere una edad superior.

b) La mayor edad produce la emancipación (capacidad general de obrar). La emancipación es


una situación jurídica personal intermedia entre la plena capacidad (mayoría de edad) y la
minoría de edad que comporta una ampliación de la capacidad de obrar de la persona. Como
regla supone la extinción de la potestad a la que se encontraba sometido el menor (patria
potestad o tutela), autonomía en el ámbito patrimonial y ampliación de la capacidad. El
emancipado (o concesionario del beneficio) si bien rige, en principio, su persona y bienes
como si fuera mayor, sin embargo, hasta que llegue a la mayor edad no podrá tomar dinero a
préstamo, ni gravar o enajenar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales
u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus padres, y a falta de ambos sin el
de su curador (art. 323 Cc, en relación con el 286 Cc).

La emancipación puede concederse a partir de los 16 años, y habrá de inscribirse en el


Registro civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros (art. 318). La concesión de
la emancipación es irrevocable, y puede realizarse:
a) Por los padres o el que de ellos tenga la patria potestad sobre el menor, que habrá de
consentirla. Se otorgará mediante escritura pública o comparecencia ante el Juez encargado
del registro civil (art. 317).
b) Por el Juez, a los hijos que le pidan, cuando lo aconsejen así las situaciones de quiebra o
crisis familiar previstas en el art. 320 Cc, o bien al menor que se halla sometido a tutela. En
concreto, será competente el Juez de primera Instancia del domicilio del menor.
La menor edad
Le falta la capacidad de obrar general. Art. 1263-1 Cc aplicable a cualquier declaración de
voluntad inter vivos que no sea objeto de una regla particular, “no pueden prestar
consentimiento... los menores no emancipados”. La norma general es la incapacidad del
menor en el ámbito personal sujeto a la patria potestad o tutela.
Esto es así por el deber de obediencia a los padres o al tutor (reducido según aumente la edad
del menor) y por la disminución de la propia autonomía patrimonial que lleva consigo la
representación legal del menor por su guardador. Se reputará como emancipado el hijo
mayor de 16 años que con el consentimiento de los padres viviere independiente de éstos.
Los padres podrán revocar este consentimiento (art. 319 Cc).

La representación legal de menores


Los representantes legales (y sustituto jurídico) del menor son padres y tutores. El ámbito de
la representación legal está en los arts. 162 Cc (patria potestad) y 267 (tutela) del Cc.

Se excluyen de la representación legal:


a) Los actos que afecten a los derechos de la personalidad.
b) Los que el menor puede hacer por sí mismo, de acuerdo con las leyes. c) Los que puede
hacer por sí mismo de acuerdo con sus condiciones de madurez. d) Aquellos en que haya
conflicto de intereses (se procederá al nombramiento de un defensor judicial)
e) Los que afecten a bienes excluidos de la administración de los titulares de la potestad.

La dependencia patrimonial. Si bien la titularidad de los bienes es del menor, que tiene
capacidad, la administración de su patrimonio está encomendada a los titulares de la
potestad. A partir de los 16 años puede realizar actos de administración ordinaria respecto a
los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria (con consentimiento de los titulares
de la patria potestad) Art.164.3 Cc.

Aspectos de la capacidad del menor


La incapacitación sólo existe cuando una sentencia judicial la declare (art.199 Cc), y en
virtud de una causa establecida en la ley, entre las que no se menciona la minoría de edad (art.
200 Cc).
Graduación de esta limitación:
a) Máxima: corresponde a la corta edad (desde el recién nacido hasta los siete años
aproximadamente) y que supone una actuación sustitutoria del representante legal.
b) Media: actuación del menor complementada por la asistencia del representante.
c) Mínima: como si se tratara de un mayor de edad, actos que el menor puede realizar por sí
mismo.

Ámbitos de autonomía del menor (se excluye la representación legal):

1. La esfera personal-familiar:
a) Audiencia del menor a partir de los 12 años: nulidad, separación o divorcio de
sus padres tendrá voz en el procedimiento de su propia adopción (art. 177 Cc) b) Creación
de su propia familia: son actos personalísimos.
- Acogimiento familiar; el menor que tenga 12 años debe dar su
consentimiento para que éste pueda producirse.
- El menor que vaya a ser adoptado deberá dar su consentimiento a la adopción a
partir de los 12 años (art.177 Cc).
- El menor de 14 años podrá reconocer hijos sin necesidad de autorización
judicial. - En caso de separación, nulidad o divorcio de sus padres, las medidas
judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas tras oírles si
tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años (art. 92 Cc).

2. Condición jurídica personal


- A partir de los 16 años puede pedir su emancipación y contraer matrimonio. - Puede optar
por una vecindad civil a partir de los 14 años con asistencia de su representante legal.
- Podrán constituir asociaciones con el consentimiento de quien ostente su representación a
partir de los 14 años.
3. Ámbito negocial y patrimonial:
(No se le permite al menor que preste consentimiento contractual)
- A partir de 12 para solicitar la autoridad judicial con el fin de gravar o enajenar bienes de
su patrimonio por su representantes legales (art. 2011 LEC).
- Podrá otorgar testamento, a excepción del ológrafo (escrito por el propio testador), a
partir de los 14 años (art. 663 Cc).
- Puede aceptar donaciones a cualquier edad, salvo condicionales u onerosas. - Puede
adquirir la posesión, aunque necesita de sus representantes para ejercitar los derechos
derivados de ella (art. 443 Cc)
- El mayor de 16 años puede realizar un contrato de trabajo contando con la autorización de
sus representantes legales.
- Puede el menor actuar en juicio como testigo a partir de los 14 años

ii) De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad
jurídica

Tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de
la vida

El propósito es proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos


los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad,
así como promover el respeto de su dignidad.

La reforma que la nueva ley establece el cambio de un sistema en el que predomina la


sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad por
otro
sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla
general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

Figuras y medidas de apoyo


Este apoyo engloba todo tipo de actuaciones: el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica
en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de
todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas.
Tema 3. La persona jurídica

1) Naturaleza y clases de personas jurídicas

a) Naturaleza

Muchas finalidades humanas no se pueden conseguir por una persona física por sí misma
(porque excede de sus medios, porque duran más que una vida). Para eso existen grupos
que funcionan en representación de las personas físicas.
- Una comunidad autónoma, diputación o ayuntamiento, en el área de la organización
política social
- Las sociedades mercantiles, comerciales y empresas sea cual sea su forma de
organización, sociedad anónima, cooperativa o sociedad anónima laboral…. - El
desarrollo social del ocio, el tiempo libre, la cultura, el deporte o la solidaridad
entre muchísimas otras. Clubes deportivos, sociedades gastronómicas, talleres de
creación literaria u ONGs….
b) Clases de personas jurídicas

Según el Art. 35 Cc. Son personas jurídicas:


1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que queden válidamente constituidas
2. Las asociaciones de interés particular (civiles, mercantiles o industriales) a las que la ley
conceda personalidad propia, independientemente de la de cada uno de los asociados.

2) La asociación: régimen legal vigente


Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación. La ley se
proyecta exclusivamente sobre las asociaciones sin ánimo de lucro, dejando fuera a las
comunidades de bienes y propietarios, a las sociedades civiles, mercantiles, industriales….

Análisis del articulado de la Ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación.

(1) Objeto y ámbito de aplicación.


Las Asociaciones afectadas por la Ley serán las que reúnan las siguientes
características: a) Carecer de ánimo de lucro
b) Carecer de legislación específica (existe legislación específica para las iglesias,
comunidades religiosas, las federaciones deportivas, los sindicatos, los partidos
políticos, las asociaciones de consumidores, etc.)

Así se excluyen en el art.1 de la LODA


- los partidos políticos y sindicatos
- las organizaciones empresariales
- las iglesias, confesiones y comunidades religiosas
- las federaciones deportivas
- las asociaciones de consumidores y usuarios
- cualesquiera otras reguladas por leyes especiales
- Además de las comunidades de bienes y propietarios
- las entidades que se rijan por el contrato de sociedad
- las cooperativas y mutualidades
- las uniones temporales de empresas
(2) Contenido y principios
El art. 2 de la Ley establece el derecho de asociación como libre y sin necesidad de
autorización previa.

(3) Capacidad
Pueden constituir asociaciones las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Las
personas físicas necesitan tener capacidad de obrar, aunque podrán constituir asociaciones
los menores no emancipados de más de 14 años con el consentimiento acreditado de
quienes ostenten su representación (art. 3. LODA).
(4) Acuerdo de constitución
Se constituyen por acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas,
que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para
conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular y se dotan de los
Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.
Habrá de formalizarse mediante documento público o privado para poder adquirir su
personalidad jurídica y la plena capacidad de obra.
(5) El acta fundacional
Ha de contener según el art. 6 de la Ley
- Nombre y apellidos de los promotores
- Voluntad de éstos de constituir la asociación
- Los Estatutos aprobados con el contenido del art. 7 de esta ley
- Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma de los promotores.
- Designación de los integrantes de los órganos de gobierno.

(6) Los Estatutos


Deben contener según el art. 7 de la Ley como mínimo
- Denominación
- Domicilio y ámbito territorial de actividades
- Duración, si no se constituye por tiempo indefinido
- Fines y actividades, descritos de forma precisa
- Requisitos de admisión, baja etc. de los asociados
- Criterios que garanticen su funcionamiento democrático
- Órganos de gobierno y representación y forma de toma de acuerdos
- Régimen de administración y contabilidad
- Patrimonio inicial y recursos económicos
- Causas de disolución y destino del patrimonio en su caso
- Podrán además contener cualquier tipo de disposiciones que no vayan contra la ley ni los
principios configuradores de la asociación.

(7) Denominación, domicilio e inscripción en el Registro a los solos efectos de


publicidad, según los arts. 8,9 y 10 de la Ley.

(8) Funcionamiento
Según sus Estatutos. Órganos: Asamblea General y un órgano de representación que
gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y
directivas de la AG.

(9) Responsabilidad de las asociaciones inscritas


Se regula en el art. 15. La asociación responde con su patrimonio como una persona física
(art. 1911 Cc), pero no los asociados con su patrimonio de las deudas de la asociación.
Responde ante
- Daños frente a terceros
- Daños y deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes (régimen general de
responsabilidad civil del art. 1902 Cc).
- Responsabilidad solidaria por actos y omisiones culposos cuando ésta no pueda imputarse
a ningún miembro, a no ser que puedan acreditar que no hayan participado en su
aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a esa decisión perjudicial.
(10) Disolución
Por las causas previstas en los Estatutos y por la voluntad de los socios. Pasa a período de
liquidación del art. 18

(11) Asociados
Les dedica los arts. 19 a 23 en los que recoge:
- El derecho a asociarse
- Sucesión en la condición de asociado (es intransmisible)
- Derechos de los asociados
- Deberes de los asociados
- Separación voluntaria.

(12) Registro de Asociaciones


Se prevé un Registro Nacional de Asociaciones para:
- Asociaciones de ámbito estatal y todas aquellas que no desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
- Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España.
Y Registros Autonómicos de Asociaciones para la inscripción de asociaciones
que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de aquellas.

(13) Asociaciones de utilidad pública


En el art. 32 se recoge esta denominación para aquellas asociaciones que tiendan a
promover el interés general (de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo,
sanitario, de promoción de los valores constitucionales). Estas asociaciones gozarán de
ventajas de tipo económico y fiscal.

(14) Suspensión y disolución judicial


Diversos artículos recogen los temas relacionados con la ilegalización de la asociación.
Art. 2,7: Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito son
ilegales.
Art. 2,8: Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

(15) Régimen de actividades


Según el art. 13, Los beneficios de las asociaciones obtenidos del ejercicio de actividades
económicas deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines (no en el
reparto entre los asociados).

3) La fundación
El substratum de las fundaciones se centra en un patrimonio o masa de bienes que se
adscribe a la realización de determinados fines. El reconocimiento a crear fundaciones se
establece en el art. 34 de la Constitución “Se reconoce el derecho de fundación de interés
general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del art. 22”

(1) Legalidad vigente

La normativa estatal se contiene en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de

Fundaciones. (2) Concepto

Ley de Fundaciones, art. 2 “Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de fines de interés general”.

(3) Fines y beneficiarios


La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Art 3. " En
ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus
prestaciones al fundador o a los patronos o a sus parientes.... que no persigan fin de interés
general".

(4) Sujetos
Son las personas que aparecen como creadores de la fundación por cuanto destinan todo o
parte de su patrimonio a la constitución de fines de interés general de modo duradero.
Requerirán capacidad general de obrar.

(5) Constitución
Existen distintas modalidades según el art. 9 LF
a) Por negocio inter vivos, con el otorgamiento de la escritura pública de constitución, que
según el art. 10 de la LF deberá contener, al menos:
- Nombre, apellidos, estado civil y edad de los fundadores, si son personas físicas, y la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y
el domicilio.
- La voluntad de constituir una Fundación.
- La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación
- Los Estatutos de la Fundación, con el contenido mínimo del artículo 11 de la LF
- La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno.

b) Por acto mortis causa se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el testamento


los requisitos establecidos para la escritura de constitución.

(6) La dotación
Regulada en el art. 12 LF, es el patrimonio inicial que debe figurar en la escritura pública de
constitución o en el testamento fundacional, en su caso (bienes y derechos de cualquier
clase) Adquiere la titularidad de los bienes desde que adquiere personalidad jurídica.
Figurará como titular de todos los bienes y derechos.
Además podrá adquirir otros bienes para incluirlos en su patrimonio. La administración de
los bienes corresponderá al Patronato en la forma establecida en los estatutos.

(7) Gobierno de la Fundación


a) El Patronato: arts. 14 a 18 de la LF.

Debe existir en toda Fundación y es su órgano de gobierno y representación. Es un órgano


colegiado, que debe contar con un mínimo de 3 miembros, que elegirán de entre ellos un
presidente.
Funciones:
- Cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el
patrimonio. Para enajenar bienes necesitarán la autorización del Protectorado.

b) El Protectorado: arts. 34 y 35 de la LF.


Es el órgano de vigilancia de los órganos de gobierno de las fundaciones. Corresponde su
regulación al Derecho Administrativo. Las funciones que competen al protectorado las
ejerce la Administración del Estado o de la Comunidad Autonómica correspondiente. Para
las Fundaciones cuyo ámbito fundamental de actividad se circunscribe a la Comunidad
Autónoma Vasca la regulación corresponde a la Ley 12/1994 de 17 de junio, de
Fundaciones del País Vasco
Tema 4. Los derechos subjetivos

1) Relación jurídica

Es una relación que se produce entre dos o varias personas (públicas o privadas) en la que una puede
exigir algo de otra. Intuitivamente la gente la ha contemplado siempre mediata e inmediata. Yo tengo
que pagar los impuestos al Estado, quien tiene la facultad de exigirlos. El comprador que pagó la cosa
puede reclamar su entrega, y el vendedor ha de dársela.

2) Derecho subjetivo

Es el poder de un sujeto de exigir algo a otro bajo coacción pública. Es el lado activo de la relación
jurídica. El derecho del acreedor al cumplimiento de la obligación, o del inquilino al disfrute de la cosa
arrendada sin interferencia de nadie.

a) Nacimiento y adquisición

Es el surgimiento del mismo en la vida jurídica. Cuando un autor crea una obra literaria, surgen por
primera vez los derechos de autor derivados de esa creación intelectual.

Por otro lado, todo derecho subjetivo necesita de un sujeto, un titular. Es la adquisición. Pero
nacimiento y adquisición no siempre coinciden. Una empresa editorial puede adquirir de un autor los
derechos de explotación de la obra literaria a través de un contrato de edición. Entonces se ha
adquirido por un nuevo titular, vía transmisión del derecho, pero el derecho ya existía previamente.

➔ Los derechos se adquieren por nacer ex novo en la persona de su titular o porque éste los ha
recibido de un titular anterior: es decir, de modo originario o derivativo.

La derivativa supone la comunicación al nuevo adquirente de un derecho que ya tenía alguien, y que
llega a ese titular como procedente del antiguo, mediante una causa que justifica la transferencia. Yo
compré una casa a Enrique; éste me transmite la casa, y yo sucedo en la propiedad que de ella tenía
Enrique, a mi adquisición, por ser un derecho que ya tenía otro se le aplica la regla nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet (nadie puede transmitir a otro lo que él mismo no tiene).

b) Transmisión y sucesión
Es el traslado del derecho, sin alteración alguna, de una persona (transmitente) a otra (adquirente)
Compraventa.

(1) Por el objeto:


(a) Sucesión a título universal: Se comprenden la totalidad de los bienes y derechos de
una persona.
(b) Sucesión a título particular: Abarca a una o varias situaciones concretas.
(2) Por la función que se atribuye a la vida o a la muerte:
(a) Sucesión inter vivos: Se produce entre personas vivas en el momento del acto de
transmisión.
(b) Sucesión mortis causa: El sucesor ocupa el lugar que el anterior titular tenía en el
derecho y que ha dejado vacante a causa de su muerte.

➔ La única sucesión universal en nuestro ordenamiento es la mortis causa; la sucesión inter vivos
es siempre particular.

c) Extinción y pérdida

Es la desaparición absoluta y definitiva del mismo.

Supuestos de extinción:

(1) Por muerte del titular. Esto sucede con los derechos personalísimos, (pensiones o subsidios
vitalicios). Los patrimoniales se transmiten a los herederos.
(2) Por desaparición o destrucción física o jurídica del objeto.
(3) Por la llegada del plazo final o el cumplimiento. Además, esto unido a la inactividad del titular
conduce a su extinción. Prescripción extintiva.
(4) Por cumplimiento del interés que protege el derecho, es decir la consecución de la finalidad
perseguida por el mismo. Que el acreedor cobre por completo la deuda.
(5) Por renuncia.

➔ Pérdida es cuando el derecho se separa de su titular, que deja de serlo. Toda extinción supone
pérdida del derecho, pero no toda pérdida supone extinción del derecho. La transmisión del
derecho comporta la pérdida para el anterior titular pero sigue existiendo para el nuevo titular.

d) La renuncia

Es la dejación de la titularidad de un derecho por voluntad de su titular. Es un acto unilateral: es el


titular sólo quien lo realiza. Según el art. 6.2 Cc, la renuncia a los derechos sólo será válida cuando no
perjudique el interés o el orden público ni a terceros.

“No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni
sobre alimentos futuros” (art. 1814 Cc). Tampoco los de interés ajeno cuyo ejercicio sea
imprescindible: la patria potestad.

e) Prescripción extintiva y extinción

Prescripción extintiva

(1) Concepto y elementos

La manifestación más notable de la influencia del paso del tiempo en la atribución y existencia de los
derechos. Se pierde mediante la usucapión o prescripción adquisitiva.
Se fundamenta en la necesidad de seguridad jurídica (los derechos deben tener titulares ciertos y no
puede persistir indefinidamente). No puedo reclamar la servidumbre de paso que dejé de practicar
hace 40 años, ni el usufructo de la finca que abandoné entonces.

(2) Requisitos

Es necesario que el deudor haga valer la prescripción de manera expresa como excepción judicial,
pues la extinción de la deuda no se realiza, ope legis, por el mero transcurso del tiempo. De esta
manera se opone a la reclamación que se le ha planteado.
(3) Plazos

Acciones reales

Art. 1962 del Cc las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los 6 años de perdida la
posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos plazo el dominio.

Art. 1955 Cc, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de hurto o robo, “La posesión de
bienes muebles adquirida de buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa
mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarse de quien la posea. Si el
poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no
podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella”.

Art. 1963 Cc las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 30 años.

Art. 1964 Cc la acción hipotecaria prescribe a los 20 años, y las personales que no tengan señalado
término especial de prescripción a los 5 años. “Las acciones personales que no tengan plazo especial
prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las
obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

Acciones personales

Las que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años Artículo 1964.

Diversos preceptos prevén plazos específicos para créditos cualificados:

Según el art. 1966 Cc prescriben en 5 años los créditos por pensiones alimenticias atrasadas, precio
de arriendos y cualesquiera otros pagos anuales o en plazos más breves.

El art. 1967 Cc establece la prescripción de 3 años de los créditos nacidos de ciertas relaciones de
servicios, de compraventa, y otras de carácter atípico o mixto, en todas las cuales el acreedor tiene
carácter profesional (los mismos créditos debidos a un no profesional, prescriben en 5 años):
cantidades adeudadas por sus honorarios o facturas a abogados, notarios, médicos, maestros,
farmacéuticos, artesanos, hosteleros y comerciantes en su relación con el público.

Art. 1968 prescriben por el transcurso de un año las acciones posesorias (interdictos) y las de
indemnización de daños.

(4) Interrupción de la prescripción

Art. 1973 Cc la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por
reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor. Interrupción no significa paralización, sino eliminación total del tiempo transcurrido: en su
momento, éste habrá de volver a contarse desde el principio. Si pasados tres años desde que venció el
préstamo de seis mil euros que hice a Lucía, le reclamo la devolución de esta cantidad, o ella me
escribe un e-mail anunciándose su intención de pagarme dentro de un año, por ejemplo, el plazo de
prescripción transcurrido queda inútil, y los cinco años empiezan a contar desde mi reclamación o la
fecha del e-mail.
Extinción

Opera a partir de la inactividad de un titular mantenida durante el tiempo señalado por la ley y permite
al deudor rechazar la reclamación del acreedor. Si una deuda no se reclama en cinco años, ha
prescrito, y si el acreedor demanda después al deudor, tratando de cobrarla, a tal deudor le basta, para
ser dispensado de pagar, con alegar la prescripción.

En ciertos supuestos por no ejercitarlo durante un tiempo, el plazo corre inexorablemente, sin que
pueda ser detenido por actuación alguna, mientras no se ejercite la acción correspondiente.

También se ha indicado antes que la prescripción extintiva no la aplican de oficio los organismos
jurisdiccionales sino únicamente cuando la alega el interesado, esto es, a instancia de parte. Lo
contrario sucede con la caducidad de acuerdo con su propia naturaleza, una constante doctrina
jurisprudencial viene reconociendo su actuación automática, siempre apreciable de oficio.

f) Ejercicio del derecho subjetivo

(1) El tiempo

Produce un número importante de consecuencias jurídicas. Por eso los derechos han de ejercitarse en
plazo. Los días festivos son inhábiles para las actuaciones oficiales, y así, cuando los plazos se
señalen por días, se descuentan de los términos judiciales.

(2) La buena fe

El derecho subjetivo ha de ejercitarse con la posible moderación y prudencia; en particular, cuando


choca con intereses ajenos. Actualmente el art. 7,1º del Cc dice que los derechos deberán ejercitarse
conforme a las exigencias de la buena fe.

La buena fe sólo puede predicarse de la actitud de uno en relación con otro (y

viceversa). (3) La prohibición del abuso del derecho

El abuso constituye un acto ilícito: por tanto, cae bajo la sanción del art. 1902, que obliga a reparar el
daño causado a quien cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia

3) El ejercicio de los derechos a través de representante

a) Concepto

Cuando se celebra el negocio jurídico por medio de una persona, el representante, que actúa en
nombre de otra.

b) Clases de representación

Aunque según el art. 1280,5º Cc deben constar en documento público.

(1) Directa e indirecta

Representación directa
Una persona sustituye a otra, de modo que los derechos y obligaciones que resultan del negocio
celebrado en nombre de esta última se adquieren por ella y jamás por quien la sustituye. Implica la
celebración de un negocio jurídico por medio de una persona (representante) que actúa en nombre de
otra (representado) de modo que los efectos se producen directa e inmediatamente en la esfera jurídica
del representado, y no en la del representante.

Esto requiere dos factores:

a) Actuar en nombre ajeno

b) Actuar por cuenta ajena: eficacia directa e inmediata del acto o negocio realizado sobre el
patrimonio del representado. Luego si el representante o intermediario, aun actuando en interés o por
cuenta del representado, no manifiesta actuar en nombre ajeno, sino en propio, estaríamos ante la
representación indirecta.

Representación indirecta

El representado encarga al representante que realice por su cuenta el acto que sea, pero no en su
nombre. El representante procede como si se tratase de un acto o negocio realizado para sí mismo
(art. 1717 Cc). Esta no es representación propiamente dicha, sino más bien en sentido económico.
Art. 1709 Cc: ”Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer
alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”.

(2) Voluntaria y legal

Art. 1259 Cc “Ninguno puede contratar en nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que
tenga por la ley su representación legal”.

Representación voluntaria

El representado podría si quisiera actuar por sí mismo, ya que sí tiene la capacidad de obrar necesaria
para realizar el acto de que se trata, pero prefiere por diversas razones, que otro actúa por su cuenta y
en su nombre. Es la voluntad del representado la que origina y delimita la representación, indicando
hasta dónde llegan las facultades del representante.

Representación legal

Viene recogida en el art. 1259 Cc, según el cual "que tenga por ley su representación legal". Los
casos más notables de representación legal pueden encontrarse en el derecho de la persona y de la
familia. El defensor judicial de los bienes del desaparecido (art. 181); el representante legal del
declarado ausente (art. 184): los padres que ejercen la patria potestad (art. 154.2): el tutor del menor
o incapacitado (art. 267), etc.

Es un medio para suplir un defecto de capacidad de obrar de determinadas personas o un medio para
evitar el desamparo de unos bienes que están faltos de titular o cuyo titular no se encuentra en
condiciones de asumir por sí mismo su gobierno.

Diferencias

➔ En la representación legal, el representante es por hipótesis el único posible autor del negocio.
De aquí que la única voluntad a tener en cuenta a efectos de vicios u otras circunstancias sea
la suya.

En la representación voluntaria, en cambio, cabe hablar de una colaboración de representante


y representado, de modo que ambas voluntades juegan un papel relevante en la formación del
negocio jurídico y ambas deben, en principio, ser tenidas en cuenta, a la hora de decidir
respecto de la validez o invalidez del negocio.
➔ En la representación voluntaria, el hecho de que el principal confiera su representación a otra
persona no limita ni coarta su poder para hacer el negocio por sí mismo, si esto le resulta más
conveniente.

En la representación legal, sin embargo, esta posibilidad no existe: la actuación por


representante es la única posibilidad de actuación.

➔ La finalidad de la representación voluntaria está en la "ampliación" del ámbito de actuación de


una persona.

En la representación legal, la finalidad radica en la "necesidad" de suplir la imposibilidad


jurídica de actuación de la persona.

c) El poder. Negocio sin poder.

El poder

Para que una persona pueda actuar como representante de otra (como apoderado) es necesario que se
lleve a cabo un negocio jurídico que se llama apoderamiento, por el cual una persona confiere a otra
autorización para que le represente y pueda actuar en su nombre, comprometiéndole en uno o varios
negocios jurídicos.

Poder y mandato no son lo mismo. La distinción entre ambos se da desde su origen.

El apoderamiento, por tanto, es un negocio jurídico unilateral, por el cual se confiere a una persona
(apoderado) el poder de representación de otra (llamada poderdante) y que sólo exige, al ser unilateral
la voluntad de este último.

La representación sin poder

Bien porque el representante carece en absoluto de poder, o bien porque el poder no es suficiente para
el acto de que se trata o incluso porque el poder que existió se ha extinguido.

Al representante sin poder se le denomina falsus procurator, esto es falso procurador o representante.

Según el art. 1259 del Cc “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización
o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de
ser revocado por la otra parte contratante”. Si es nulo, el tercero no tiene porqué revocarlo, y no
podría ratificarse. En realidad se trata de un contrato anulable.

La extinción del poder

El poder se extingue por las causas generales de cualquier relación jurídica: (1) el cumplimiento de la
condición resolutoria puesta al apoderamiento, (2) la llegada del término final (si estuviera sometido a
plazo), (3) la celebración del negocio para el que se concedió, (4) o el hacerse éste imposible.

Supuestos de extinción del poder que recoge el Cc en su art. 1732. El hilo conductor es el intuitus
personae de la relación entre representante y representado, la confianza en la que reposa. Son las
siguientes:

a) Revocación: sin necesidad de justa causa, ya que es una relación que se basa en la confianza. Art.
1733 Cc “El mandante puede revocar el mandato a su voluntad y compeler al mandatario a la
devolución del documento en que conste el mandato”.
b) La renuncia del mandatario: es una declaración recepticia que ha de ponerse en conocimiento del
representado. La buena fe obliga a que el representante no deje abandonado el negocio, y el Art. 1737
le impone el deber de continuar en la representación, aunque haya justa causa para la renuncia, hasta
que el representado "haya podido tomar las disposiciones necesarias".

c) Por muerte, quiebra o insolvencia del representante o representado. La extinción por muerte es
consecuencia del intuitus personae, o relación basada en la persona por ser quien es, y por tanto
intransferible. El art. 1739 Cc obliga a los herederos a poner en conocimiento del mandante la muerte
del mandatario

Tema 5. Las cosas y los bienes

1) Concepto

a) Los bienes

No son bienes aquellos que están fuera de nuestro alcance (sol, nubes) ni los que no son
apropiables en sí (espacio aéreo, sonidos).

El concepto de bien es más amplio que el de cosa. Las cosas son bienes tangibles y corporales
(un árbol, un alfiler) mientras que otros bienes no tienen cuerpo (creaciones literarias o
artísticas, inventos).

➔ En el tráfico lo que sirve es el derecho sobre las cosas.

b) Las cosas

2. Clases de bienes

a) Muebles e inmuebles
El Cc. define como bien inmueble a la finca (las tierras, art. 334-1º) y los objetos que son
parte de ella, a los objetos que se le incorporan: edificios, caminos y construcciones de todo
género adheridos al suelo; los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren
unidos a la tierra y formaran parte integrante de un inmueble. Todo lo que esté unido a un
inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto.

Según el art. 335, se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no


comprendidos en el capítulo anterior, en general, todos los que se pueden transportar de un
punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos.

b) Públicos y privados

Según el art. 339-1º Cc, son bienes de dominio público los destinados al uso público
(caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado). El art. 5
indica cuáles son los bienes de dominio público o demaniales: Los que siendo de titularidad
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los
que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Los inmuebles de titularidad de
la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o
dependientes de la misma en que se alojen servicios oficinas o dependencias de sus órganos,
se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.

Por último, según el art. 7: 1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los
que, siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, no tengan el carácter de
demaniales.

Criterios distintivos entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales

➔ Los bienes y derechos que pertenezcan a los entes públicos y no merezcan la


consideración de bienes demaniales son bienes patrimoniales (art. 340 Cc). ➔ Por la
naturaleza de los bienes: Excluye del ámbito de la propiedad privada a unos bienes que,
en atención a su propia naturaleza pertenecen al uso común o general y no son
susceptibles de apropiación por los particulares (CE art. 132.2º).
➔ Por la afectación o destino de los bienes a los intereses generales de la comunidad:
Afectos al uso público o a un servicio público. Mientras que los bienes patrimoniales
de los entes públicos, pertenecen a estos entes pero no están afectos (por naturaleza o
por destinación especial) al uso o servicio público.

Son bienes patrimoniales

1. Bienes muebles cuyo carácter patrimonial no se desvirtúa por la afectación de los


mismos al servicio correspondiente.

2. Los pertenecientes a los entes públicos en atención a su rendimiento económico.

3. Bienes que son instrumento para el desarrollo de actividades que no obstante su utilidad
pública, están sometidos en bloque a las normas del Derecho privado.

Características de los bienes de dominio público


1. Inalienabilidad: mientras tengan tal carácter, los bienes de dominio público no podrán ser
objeto de enajenación. Cualquier acto de enajenación es nulo de pleno derecho si previamente
no ha tenido lugar la desafectación al interés público

2. Inembargabilidad: no pueden ser objeto de gravamen, ni quedar afectados en garantía de


tipo alguno que pueda acarrear el embargo de los mismos.

3. Imprescriptibilidad: no son susceptibles de convertirse en propiedad de los particulares


mediante usucapión o prescripción adquisitiva.

c) Consumibles y no consumibles

Art. 337 Cc a la primera especie pertenecen aquellas que se consumen con su uso y a la
segunda especie corresponden las demás. En sentido propio, son cosas fungibles (no
consumibles) las que se pueden sustituir unas por otras un billete de banco, petróleo de tal
octanaje. Las cosas fungibles carecen por sí de individualidad: constituyen un género. Por eso
la deuda de bienes fungibles tiene un régimen distinto de la de bienes concretos
individualizados; y lo mismo la administración o el disfrute de aquellos, por cuanto más
fácilmente pueden perder su identidad y existencia separada en manos del administrador o
usufructuario.

3. El Patrimonio: concepto y tipos

Es el complejo de relaciones jurídicas valuables en dinero que pertenecen a su titular y que se


ponen también al servicio de quienes entran en relación con él. No han de incluirse los
derechos de naturaleza estrictamente personal derecho a la vida, al honor, los derechos
políticos sufragio y asociación y los familiares. El titular del patrimonio se sirve de éste a su
arbitrio mientras no comprometa con su actuación los intereses de tercero; no obstante lo
cual, para la satisfacción de sus necesidades básicas recibirá tutela jurídica en el disfrute de
un círculo de bienes (inembargables) aún a costa de las legítimas pretensiones de sus
acreedores.

Art. 1911 Cc, "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus
bienes, presentes y futuros". Es decir, que la responsabilidad por deuda afecta, en principio,
no a unos bienes concretos del deudor, ni a todos los que tiene en el momento de contraer la
obligación, sino a todos los que se hallen o deban hallarse en su poder cuando, a falta de
cumplimiento voluntario, se pida éste judicialmente y se inicie el embargo.

Por patrimonio de una persona se entiende el conjunto de sus bienes y sus deudas. Cuando
fallece la persona, este patrimonio se transforma en herencia.

a) Los patrimonios separados son una masa de bienes acotada de algún modo
respecto del patrimonio general de la misma persona. Son relaciones jurídicas
pertenecientes a ésta, pero a las que la ley imprime un fin especial y dota de un
régimen propio de administración y de responsabilidad.

1. La herencia aceptada a beneficio de inventario, que transitoriamente mantiene


para el heredero dos masas patrimoniales- la suya propia y la heredada como
patrimonio separado, con su administración separada.
2. El peculio del hijo menor no emancipado, bienes que se le han atribuido mortis
causa o como donación, y que no hay que confundir con su patrimonio personal
encomendado a la administración de los padres.
3. Lo mismo respecto del pupilo. Son situaciones transitorias abocadas a fundirse en
un patrimonio general.

b) Los patrimonio colectivos, de otro lado, tienen una pluralidad de titulares. Estos
patrimonios funcionan en cierto modo como personas: se puede contratar en nombre
de la herencia o de la sociedad de gananciales, y el beneficiario del contrato y el
deudor de las prestaciones convenidas será –al menos, principalmente- el patrimonio
para el que se contrata y no la persona que lo representó. Son las sociedades
irregulares, la comunidad hereditaria y la sociedad de gananciales.

Tema 6. Los derechos reales

1. Concepto y caracteres
El derecho de la dominación del ser humano sobre las cosas. Recae directamente sobre la
cosa, sin mediación de otra persona, no precisando el titular de acto ajeno para satisfacer su
interés.

2. Diferencias entre el derecho real y la obligación


1. El derecho real otorga a su titular una facultad concreta sobre la cosa y con
independencia de quién sea su titular o poseedor actual, mientras que el derecho de
obligación recae sobre una conducta humana.

2. Los derechos reales deben ser respetados por todos los sujetos de la
colectividad, mientras que en la obligación existe un sujeto pasivo denominado
deudor.
3. Son derechos absolutos con eficacia frente a todos (erga omnes), a diferencia del
derecho de obligación, también llamado derecho de crédito, que la tiene sólo frente al
sujeto pasivo.
4. La voluntad de los particulares no configura los tipos, que ya están en la ley (la
propiedad, la hipoteca etc..), mientras que en la obligación rige la autonomía de la
voluntad, que puede organizar el contenido de la obligación de la manera que tenga
por conveniente.

5. El derecho real responde a la distribución estática de la riqueza y, por tanto, son


derechos que tienden a ser permanentes. Los de crédito, atienden al intercambio de
bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas que no pueden resolverse con
el mero señorío sobre las cosas. Se caracterizan por su transitoriedad y con vocación
de autoextinción, en cuanto el deudor lleve a cabo la ejecución de la prestación.

6. El ordenamiento exige mayores requisitos de forma para los derechos reales,


debido a su tendencia a la permanencia y en especial si recaen sobre
inmuebles.

3. Clasificación de los derechos reales


a. La propiedad privada

I. Concepto de propiedad (Evolución histórica).


Es el derecho más pleno que se puede tener sobre una cosa. Este derecho se puede
referir a cualesquiera bienes, muebles o inmuebles, todos los cuales pueden
pertenecer, salvo concretas y escasas excepciones a cualesquiera personas, privadas y
públicas, físicas y jurídicas.

II. Tendencias actuales: el derecho de propiedad en el Código civil y en la Constitución


Art. 348-1º Cc la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más
limitaciones que las establecidas por las leyes.
Crítica por la doctrina:

1.- Técnico, por quienes entienden que se ha de prescindir, en la definición del


dominio, de una falsa idea de la propiedad como suma de poderes; como un contenido
que pueda descomponerse analíticamente en facultad de disposición, facultad de goce,
facultad de uso, facultad de posesión, facultad de reivindicación, etc.

2.- Político, por cuanto el precepto expresa una idea antisocial e individualista de
poder absoluto sobre la cosa.
El art. 348 del Cc configura al dominio como el conjunto de la plenitud de dos
facultades: la de gozar y la de disponer.

El dueño tiene el disfrute de la cosa y su posesión como una secuela natural de su


condición de propietario y sin tener nadie que limite su actuación sobre la cosa, en
el usufructo se obliga a respetar la nula propiedad.
Art. 289 del Código penal castiga a quien "por cualquier medio destruyere, inutilizar o
dañare una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajere
al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será
castigado con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de
cuatro a dieciséis meses".

III. La propiedad como función social.


El art. 33 de la Constitución, tras declarar en un tono neutro que "se reconoce el
derecho a la propiedad y a la herencia". La función social supone "una coordinación
de las actividades del particular tal que permita efectivamente la mejor utilización de
los recursos a su disposición; teniendo en cuenta, además, que no es bastante
cualquier resultado ventajoso para la colectividad, sino sólo aquel al que acompaña
el establecimiento de relaciones sociales más equitativas".

b. Los derechos reales limitados


La influencia directa y exclusiva del sujeto sobre la cosa en que consiste el derecho real,
puede alcanzar a todos los aspectos de su dominación, y entonces compone la propiedad
plena: el derecho total sobre las utilidades y posibilidades de servicio. Si yo soy dueño de una
huerta puedo arrendarla o cultivarla yo, o dejarla a un amigo o venderla o plantarla de árboles
o elevar en ella una construcción para almacén o vivienda. Tengo, en relación al inmueble,
todas las posibilidades de acción y aprovechamiento que autoriza el Derecho, y los deberes
consiguientes. Pero puedo tener sobre tal finca sólo alguna facultad concreta: percibir frutos,
o pasar por una senda que la atraviesa, o entrar a pastar en ella mis ganados. Entonces el
derecho que tengo es limitado: restringido a un aspecto, a una faceta de su aprovechamiento o
utilización. También llamado (en cosa ajena), pues si la cosa es propia, la titularidad de
cualquier influencia sobre ella ya no es derecho limitado, sino facultad del dominio. La
influencia limitada sobre las cosas presenta caracteres jurídicos diversos según su contenido,
y así se distingue entre:

I. De goce
Representan el disfrute parcial o total de la cosa. Este disfrute se ejerce a través de la
posesión de una parte de la cosa o aun de toda ella, como el usufructo, el derecho de
uso y habitación y las servidumbres positivas, pero también puedo disfrutar sin
poseer. El derecho a que no se edifique en el solar vecino proporciona luz abundante a
mi finca, pero no me permite entrar en dicho solar o influir en él de otra manera. Otro
derecho real de goce es el de superficie, según el cual, el propietario de la finca
concede a otra persona el derecho de hacer y mantener una construcción o una
plantación sobre el suelo de aquélla de modo que lo edificado o plantado sea de la
propiedad de quien construyó o plantó, y no el dueño del terreno. Todo ello como
excepción a la regla general de accesión según la cual lo edificado o plantado en un
terreno corresponde al propietario de éste.

I. De garantía
Los derechos reales de garantía, en cuya virtud el valor en venta del bien asegura
contra el eventual incumplimiento de una obligación pecuniaria. Sobre todo, los
derechos de prenda e hipoteca y sus variantes de hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento.

II. De adquisición
Permiten reclamar en beneficio propio la transmisión de derechos sobre la cosa a
cualquiera que la tenga. Que permite al titular del derecho comprar una cosa cuando
su dueño la vende a otro por el mismo precio que dé ese otro en los denominados
derechos de tanteo y retracto; o el derecho real de opción, cuyo titular puede
adquirir la cosa por el precio y durante el tiempo convenido, de quien sea
propietario de ella.

4. Adquisición de los derechos reales


a. Análisis del art.609 Cc
Art. 609 del Cc "La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás
derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión
testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden
también adquirirse por medio de la prescripción".

1. Adquisición originaria, el art. 609 menciona estas dos:


a) Ocupación. Esta consiste en tomar posesión de una cosa mueble que no pertenece a
nadie, con ánimo de apropiarse de ella
b) Usucapión, en este caso también, la adquisición no necesita la colaboración de un
transmitente, y al ser éste el único artífice de la adquisición del derecho, no depende
de nadie más la validez de tal adquisición.

2. Adquisición derivativa: Es estos supuestos la adquisición procede de un anterior titular, de


quien se recibe, el derecho del adquirente depende del de ese anterior titular, y el nuevo
dueño recibirá la cosa tal como se hallaba en manos del anterior. Rige aquí la regla de que
"nadie da lo que no tiene"; nadie puede transmitir un derecho del cual no es titular a)
Contratos (mediante la tradición)
b) Donación (inter vivos). No exige tradición o entrega.
c) Sucesión (testada e intestada)

b. Adquisición a través de la posesión


La forma más primaria de adquirir la propiedad consiste en apoderarse de algo que nadie
tiene bajo su dominio y que, por tanto, puede ser objeto de libre apropiación. Esto se conoce
como OCUPACIÓN, y se recoge en el art. 610 Cc. Según este artículo, "Se adquieren por la
ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carezcan de dueño, como los animales
que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas" Para
que se de la ocupación se requiere:
a) Aprehensión física de la cosa
b) Intención de hacerla de su propiedad (no cabe aplicar este modo de adquirir a los
restantes derechos reales).
➔ No se necesita capacidad de obrar, basta la aptitud física suficiente para llevar a
término la apropiación.
➔ Se excluyen de la ocupación los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles vacantes o
los abandonados (mostrencos) corresponden a la titularidad estatal según la nueva
Ley
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, a cuyo
tenor: Artículo 17. Inmuebles vacantes.
Pertenecen a la Administración General del Estado patrimoniales:
1. Los inmuebles que carecieran de dueño.
2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que
medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado 3. La
Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía
administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin
perjuicio de los derecho de tercero.
4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, las Administración general de Estado
habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

TESORO OCULTO regulado en el art. 352 del Cc "Se entiende por tesoro oculto... el
depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima
pertenencia no conste". El hallazgo del tesoro oculto pertenece en principio al dueño de la
cosa principal, esto es, el terreno o lugar en el que se hubiere hallado. Si quien lo descubre
fuera persona distinta a la propietaria del terreno o cosa principal, corresponde a ambos su
valor a partes iguales. La Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español,
cambia el panorama, y niega la posibilidad de ocupación de bienes muebles que se
consideren integrados en el Patrimonio Histórico español. Así según su artículo 44: 1. Son
bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que
son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor
deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de
treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de
aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil. 2. Una vez
comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración
competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los
entregue a un Museo público.

3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen
derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le
atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los
descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo


privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al apremio indicado y los
objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que
procedan.

Esos bienes se consideran de dominio público


a) No les es de aplicación lo dispuesto en el Código civil
b) El descubridor y el propietario del lugar en que se haya encontrado tendrán un premio en
metálico de la mitad del valor en tasación legal, que se distribuirá entre ellos a partes
iguales, tal y como establece el art. 351 Cc "Si los efectos descubiertos fueran interesantes
para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se
distribuirá en conformidad a lo declarado".
HALLAZGO queda regulado en el Código civil, en cuanto al hecho de encontrar cosas
muebles perdidas, concediendo al hallador la décima o vigésima parte del valor de la cosa
encontrada y la cosa misma, si, depositada ésta en la alcaldía, no aparece su dueño en dos
años (art. 615).

c. Adquisición a través de ciertos contratos


Art. 609 del Cc "por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición". El contrato no
es suficiente para adquirir el dominio o los otros derechos reales sobre la cosa, siendo
necesaria la entrega del objeto cuya propiedad o derecho real se quiera transferir. Es la
llamada teoría del título y del modo, que exige el contrato más la entrega del bien objeto del
contrato para que se produzca la transmisión del derecho

El Código civil establece las reglas que rodean a la entrega con ocasión de la regulación
del contrato de compraventa (arts. 1462 a 1464 Cc).
a) El art. 1462,1 recoge la traslación física de la cosa: "Se entenderá entregada la cosa
vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador".

b) Pero permite la espiritualización de la entrega, no teniendo ésta que ser


forzosamente entrega material. Así el art. 1463 recoge la denominada forma
simbólica, que consiste en la entrega de llaves, títulos de pertenencia u otros
elementos que representen a la cosa. Por su parte, el art. 1462 recoge la entrega
instrumental, consistiendo ésta en la firma de escrituras. "Cuando se haga la venta
mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa
objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo
contrario", refiriéndose este supuesto a la inclusión de la llamada cláusula de reserva
de dominio, que excluyen la traditio a favor del adquirente en el mismo acto de
otorgamiento de la escritura, hasta tanto éste no termine de pagar el precio aplazado.

d. Adquisición a través de la usucapión


La continuidad posesoria puede hacer que el poseedor se convierta en propietario. Es por
tanto la prescripción adquisitiva.

La posesión hábil para la usucapión ha de ser:


a) En concepto de dueño
b) Pública
c) Pacífica
d) Ininterrumpida

El poseedor se ha de comportar como dueño o titular del derecho de que se trate durante un
determinado tiempo, sin que nadie discuta su señorío.Requisitos de la usucapión ordinaria:
a) Buena fe: art 1950 Cc "Creencia de que quien le transmitió la propiedad era dueño y
podía transmitir el dominio".
b) Justo título: Se trata de que la posesión encuentre su punto de arranque en un
título, que aunque sea viciado, sí sirve junto con la tradición de forma general como
modo de transmitir la propiedad.
Plazos posesorios
a) En la usucapión ordinaria
Bienes muebles: 3 años
Bienes inmuebles: 10 años, con buena fe y justo título (ausentes 20 años).
b) En la usucapión extraordinaria (sin necesidad de buena fe ni justo título, por la
mera continuidad posesoria)
Bienes muebles: 6 años
Bienes inmuebles: 30 años ( no se distingue entre presentes y ausentes)

5. La posesión
a. Concepto
Poseer una cosa es tenerla uno en su poder, mantener con ella un contacto físico tal que
quienes lo contemplan consideran que la cosa está sometida a la voluntad del que la tiene. Yo
poseo el reloj o la chaqueta que llevo, o bien el piso que habito, o el automóvil o la bicicleta
de la que soy dueño o que me han prestado por unos días.

El poseedor, por el mero hecho de tener la cosa, con derecho o sin él, está protegido por el
ordenamiento en su tenencia, de modo que nadie puede arrebatarle la cosa sin su voluntad,
salvo la autoridad en los supuestos en que la ley se lo exija. Art. 446 del Cc., con arreglo al
cual "Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y si fuere inquietado en
ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de
procedimientos establecen".

b. Protección posesoria judicial


La idea de la protección posesoria es, así, que quien tiene, debe seguir teniendo mientras no
sea privado legalmente de su tenencia. La posesión representa un derecho a seguir teniendo
nacido de la tenencia misma de la cosa, pero que persiste sin tal tenencia.

Para ejercitar la acción judicial correspondiente el poseedor despojado o perturbado lo único


que se necesita para demandar mediante un procedimiento verbal es ser poseedor, no se le
pregunta al demandante la razón que tiene para poseer

c. Elementos de la posesión
El derecho a "seguir poseyendo" sólo se produce, sólo nace, cuando hay verdadera
posesión, es decir, cuando, en la apreciación de la gente, el contacto entre la persona y la
cosa se presenta de tal modo que la persona tiene la cosa en su poder; dominándola ella y no
las demás personas.
Art. 446 es aquella persona que domina inequívocamente la cosa con exclusividad y se halla
en situación objetiva de influir permanentemente sobre ella y servirse de ella con arreglo al
destino señalado por su naturaleza
Dejo durante la noche en mi finca no cerrada, la cosechadora, aunque yo vaya a pernoctar a
mi casa de la ciudad no puede decirse que pierda su tenencia ni nadie pensará que la
abandone por este simple hecho; mas si se cae en el surco el reloj de bolsillo, aunque yo
sepa dónde está, al no recogerlo pierdo la tenencia, porque con arreglo a su destino normal y
las concepciones sociales la posesión de un reloj de bolsillo exige entre otros requisitos la
proximidad física.

d. Efectos de la posesión
1. Presunción de titularidad
Según el art. 448 Cc el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción
legal de que se posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo: será quien
reclame al poseedor quien habrá de demostrar que tiene sobre la cosa poseída un
derecho preferente, sin que, mientras tanto, haya de probar nada el que posee para
seguir poseyendo. Si Juan posee como dueño una finca, no tendrá que demostrar él
que es propietario, sino quien reivindique la cosa: mientras el reivindicante no pruebe
que es dueño, se presume que lo es Juan.

2. Posesión de buena y mala fe


Todo poseedor tiene igual derecho a la protección judicial, pero no es igual el plazo
preciso para adquirir la cosa ajena por larga tenencia (usucapión), variando los plazos
según el tenedor sea de buena o mala fe, ni tampoco son iguales los derechos del
poseedor no propietario (ni usufructuario, etc.) en cuanto a los frutos que ha percibido
de la cosa sin título jurídico que le autorice a hacerlos suyos. Según el art. 433 se
reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista
vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso
contrario. Si Juan compra a Pedro una vivienda, la buena fe consiste en creer Juan con
razonable fundamento que Pedro es dueño de la vivienda y que el contrato es válido.
Teniendo esa acreencia (o lo que es igual, desconociendo lo contrario) Juan es
poseedor de buena fe, aunque Pedro no haya sido con quien ha contratado (un
estafador le suplantó), o bien no sea dueño del inmueble.
Dice el art. 434 que la buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un
poseedor corresponde la prueba. Asimismo hay una presunción de continuidad
posesoria en el art. 459 del Cc. "El poseedor actual que demuestre su posesión en
época anterior, se presume que ha poseído también durante el tiempo intermedio,
mientras no se pruebe lo contrario"
Tema 7. Las obligaciones Art. 1089 Cc

1. Concepto

Las relaciones jurídicas están reconocidas y reguladas por el Derecho.


La obligación se define como: "la relación jurídica constituida, en virtud de ciertos hechos,
entre dos o más personas, por la que una de ellas, denominada acreedor, puede exigir de otra
(deudor) una determinada prestación".

De la definición se desprende:
a) Un aspecto activo: el "derecho" que tiene una persona de exigir de otra una determinada
prestación. Se trata de un "derecho personal".
b) Un aspecto negativo: el "deber jurídico" que corresponde a otra persona de realizar la
prestación en que consiste la obligación.

El art. 1088 Cc establece que: "toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa
(interpretándolo en una sentido muy amplio, incluyendo servicios)". En realidad el Código no
define que sea la obligación sino que expresa el contenido de la prestación en que consiste la
obligación.

2. Elementos de las obligaciones

Para que la relación jurídica obligatoria quede válida y eficazmente constituida.

a. Sujetos
La obligación necesita una relación y ésta no es posible sin unas personas que de una forma u
otra estén vinculadas. A tales personas se las denomina "sujetos de la obligación" y son: I.
Sujeto activo (acreedor). El acreedor que tiene el derecho a exigir la prestación. II. Sujeto
pasivo (deudor). El deudor que tiene el deber de realizar la prestación. Los sujetos tanto
activo como pasivo pueden ser personas físicas o jurídicas. Y por cada lado de la obligación
puede haber uno o varios sujetos.
III. Determinación de los sujetos. Los sujetos de una relación obligatoria deben estar
determinados, debe conocerse quienes son. Las formas de determinación son las
siguientes:
- Estar perfectamente determinados desde el principio de la relación. En la compraventa de
un coche, su propietario y quien quiere ser el siguiente dueño del mismo. - Una parte
estará determinada y la otra indeterminada pero que llegará a determinarse de acuerdo con
unas bases establecidas en la misma obligación. El titular de un documento al portador.
- Estar perfectamente determinados desde un principio pero la cualidad de sujeto se transmite
al entrar en contacto con la cosa objeto de la relación. Obligaciones de los copropietarios que
nacen al hacerse una persona propietaria de una vivienda o local.
b) Objeto
➔ Objeto= Prestación = comportamiento
Los sujetos de la obligación se relacionan pero este vínculo se establece sobre algo. El sujeto
activo puede exigir "algo" que el pasivo debe realizar.

Este algo es el objeto de la obligación que se denomina "prestación": comportamiento que


tiene derecho a exigir el acreedor del deudor en virtud del vínculo obligatorio. Esta
prestación/comportamiento puede consistir en: (art.1088 Cc)
a) Dar alguna cosa = entrega
b) Hacer algo = prestar algún servicio
c) No hacer algo = una abstención.

Requisitos de la prestación
I. Ha de ser posible.
Nadie puede quedar obligado a realizar una cosa de ejecución imposible, ya físicamente
(volar una persona) o jurídicamente (vender una cosa fuera de comercio).

II. Ha de ser lícita.


La prestación no debe ir contra lo que ordena el Derecho o las buenas costumbres.

III. Ha de ser determinada


Tanto en el interés del acreedor como del deudor interesa que la prestación esté determinada
con límites precisos. Ahora bien la determinación puede ocurrir en el momento de
constituirse la obligación o posteriormente cuando se va a cumplir, en función de ciertos
datos determinantes.

IV. Ha de tener contenido patrimonial


Es decir, valorable en dinero. De esta forma, en caso de incumplimiento siempre se puede
acudir al patrimonio del deudor en busca de una indemnización pecuniaria.

d) Vínculo

"La relación jurídica que une a ambos sujetos en cuya virtud el deudor queda obligado a satisfacer
al acreedor la prestación prometida".
En la obligación una persona exige y la otra cumple. Entre ellos existe un vínculo jurídico, reconocido
y amparado por el Derecho, siendo éste el que otorga el poder de exigir y el deber de cumplir.

Relación acreedor-deudor: el acreedor tiene derecho a exigir del deudor lo que pone en el
Art 1088 Cc: “Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa”

Obligación pecuniaria, entregar una cantidad de dinero.

Diferentes casos:
—La ley me obliga
—Por contrato, y al igual que quiero el bien quiero pagar.
—Estar en una situación
3. Las fuentes de las obligaciones

¿De dónde nacen o proceden estas obligaciones? Fuentes son aquellos hechos, actos o
acontecimientos por los cuales surge una deuda.

a) Clases de fuentes

El art. 1089 del Cc enumera las fuentes de las obligaciones:

I. La ley
Impone en ocasiones obligaciones que una persona debe cumplir sin mediar voluntad expresa
por parte de ella. Obligaciones derivadas del parentesco (obligación de mantener a ciertos
familiares próximos), de la tutela, de la copropiedad etc...

II. El contrato
El contrato es la fuente principal de las obligaciones voluntarias. En este caso las
obligaciones nacen por la voluntad expresa de las partes; éstas son las que libremente deciden
constituir la relación obligatoria. La compraventa, el arrendamiento, la donación etc.

Diferencias entre hecho, acto y negocio jurídico


— Hechos jurídicos: el volcán de Palma tiene consecuencias jurídicas
(indemnizatorias, urbanísticas y de todo tipo), pero es un hecho de la naturaleza.
Si hubiera explotado en una isla desierta no hubiese tenido tantas consecuencias
jurídicas.

— Actos jurídicos: actos humanos y voluntarios pero la persona que realiza el acto no
busca una consecuencia jurídica. Atropellar a alguien, asumo en mi voluntariedad que
esto puede ocurrir, por lo que asumo las consecuencias de lo ocurrido.

— Negocio jurídico: acto jurídico voluntario buscando consecuencias jurídicas. Si


adquieres un coche por 10 mil euros, tienes que pagar ese dinero. El contrato de
compraventa significa que de la misma manera que quiero un bien, tengo que tener las
mismas ganas de pagarlo.

III. El cuasi contrato


Están recogidos en el art. 1887 Cc: "Son cuasi contratos los hechos lícitos y puramente
voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación
recíproca entre los interesados"

Dos supuestos de cuasi contratos


a) La gestión de negocios ajenos: no hay contrato. Un repartidor de amazon viene con
una lavadora al tercer piso sin ascensor y pide al vecino que se lo quede en su casa y le
avise a la vecina. No hay un contrato de por medio. Es una gestión de negocios ajenos y
eso te da obligaciones como si hubiera un contrato de por medio. (Art. 1888 a 1894 del
Cc) "El que se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios
de otro, sin mandato de éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del
asunto y sus incidencias, o requerir al interesado para que le sustituya en la gestión, si
se hallase en estado de poder hacerlo por sí". Además según el art. 1889 Cc "...deberá
indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los
bienes o negocios que gestiona".

b) Del cobro de lo indebido. Alguien por error te deja una lavadora en casa. Dentro de
40 minutos te llama y te dice que ha sido un error. Se tiene la obligación de devolver lo
obtenido ya que es un enriquecimiento injusto, porque no ha pagado, ni tiene contrato
ni nada. Recogido en los arts. 1895 a 1901 del Cc, Según la definición del art. 1895
"Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido
indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla".

(DENTRO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL)

IV. Los actos u omisiones ilícitos


Art. 1092 Cc: "Las obligaciones que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las
disposiciones del Código Penal".
Obligación consistente en restituir las cosas objeto del delito y de la obligación de resarcir los
daños y reparar los prejuicios causados por él, y que como dice el artículo transcrito se rigen
por el Código Penal.

— Castigo del causante, éste puede ser el pago de una multa, el cierre de un establecimiento,
arresto domiciliario, retirada de puntos del carnet…
— Indemnización para la víctima: multa no es indemnización porque va al estado, la
indemnización debe ir al afectado. La responsabilidad civil se resuelve por el propio juez
penal

V. Los actos y omisiones en que interviene culpa o negligencia


Art. 1093 Cc "Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia
no penadas por la ley, quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del Título XVI
de este Libro". El daño se ha producido por una negligencia. Me he dejado el grifo abierto y
se desborda, causando daño al vecino de abajo. Eso no es delito, es un acto negligente. No
hay pena de cárcel. Art. 1902 Cc dice "Todo aquel que causa un daño a otro por culpa o
negligencia está obligado a reparar el daño causado".

4. Clases de obligaciones

Primer criterio: Por la legislación aplicable


I. Obligaciones civiles
Son las reguladas por la legislación de derecho civil, la obligación de alimentos entre
parientes de los arts. 142 a 153 del Cc.

II. Obligaciones mercantiles


Lo son cuando se les aplica el Código de comercio o legislación mercantil.
Segundo criterio: Por el contenido de la prestación
I. Obligación de dar
En estas obligaciones el Cc sigue una serie de reglas:
1. La obligación de dar conlleva la obligación de conservar la cosa (art. 1094 Cc) 2. El
acreedor tiene derecho a los frutos desde que nace la obligación de entregarla para el
deudor (art. 1095 Cc)
3. El acreedor puede compeler al deudor a que le entregue la cosa (art. 1096 Cc) -
Obligación genérica: En estas obligaciones la cosa objeto de la prestación se define por
la pertenencia a un género (art. 1167 Cc). En estas obligaciones la pérdida de la cosa
no es significativa ya que puede ser sustituida por otra del mismo género (El género
nunca perece)
Dentro de la obligaciones genérica;
(1) La obligación pecuniaria, que consiste en la entrega de una suma de dinero. Estas
obligaciones son las más frecuentes, ya que por una parte el dinero, además de ser un
bien mueble y fungible, no sufre el problema de contener distintas calidades, ya que
su único requisito es que sea de curso legal, y esto facilita el intercambio de bienes y
servicios.

- Obligaciones específicas: Estas obligaciones recaen sobre cosas concretas y


determinadas. En ellas el deudor sólo puede cumplir entregando la única cosa
prefijada en el momento de constituirse la obligación.

II. Obligación de hacer


1. La obligación de medios.
El deudor cumple con el desempeño de una determinada actividad, sin exigencia de la
consecución de un resultado concreto. La obligación de un médico de desempeñar sus
conocimientos, habilidades y los medios a su alcance para sanar a un enfermo, aunque no
garantiza ese resultado.

2. La obligación de resultado
El desempeño de una determinada actividad va dirigido a la obtención de un resultado
concreto, de modo que sólo la obtención de ese resultado libera al deudor. La obligación de
un carpintero de instalar unas baldas en una biblioteca.

III. Obligaciones de no hacer

Tercer criterio: Por la implicación del deudor en el cumplimiento de la obligación I.


Personalísimas: El deudor debe cumplir la obligación por sí mismo y se excluye el pago de
tercero. (Suelen ser obligaciones de hacer)

II. No personalísima: en las que el cumplimiento de la obligación puede ser ejecutado por
persona diferente al deudor. (Suelen ser obligaciones de dar). Si tengo contratada una
empresa de mantenimiento no puedo pedir una persona en específica para que venga a
arreglarlo.
Cuarto criterio: Por la eficacia del vínculo
I. Obligaciones puras: Las que no están sujetas a circunstancias ajenas que limiten los efectos
obligatorios. Pagar un bote de mayonesa en el super.

II. Obligaciones condicionales: Aquellas cuya eficacia depende de un suceso futuro e


incierto, o pasado pero desconocido para las partes (condición).

(1) Suspensiva: Los efectos de la obligación no se producen mientras no se cumpla la


condición. “Te daré 600 euros si consigues aprobar el curso". La obligación de dar queda
en suspenso hasta ver si se aprueba o no.

(2) Resolutoria: Los efectos de la obligación se producen pero hasta que se cumpla lo
estipulado. "Te presto mi casa, pero si viene mi hermano de Suiza me la debes
devolver". Quien recibe la casa puede tenerla hasta que se produzca tal acontecimiento.

III. Obligaciones a plazo: En ellas se producen los efectos pero sólo en el tiempo indicado.
Puede tratarse de una fecha fija o de un acontecimiento futuro que se sabe sucederá. "Puedes
utilizar la finca de mi propiedad mientras viva tu padre".

Quinto criterio: Por la unidad del vínculo


I. Unilaterales: Cuando sólo una de las partes queda obligada.

II. Bilaterales: En el caso de que ambas queden recíprocamente obligadas. Cada una de las
partes tiene frente a la otra un derecho de crédito un deber de prestación

Sexto criterio: Por los sujetos


I. Mancomunadas: Cuando el grupo en su conjunto es el deudor o el acreedor de la prestación
En la de acreedores, el crédito pertenece a una colectividad o grupo de acreedores y ha de ser
ejercitado en grupo.
Si es de deudores, sólo se liberan llevando a cabo una prestación conjunta, y el acreedor
tiene que exigir el cumplimiento frente a conjunto o grupo de deudores. Según el art. 113 Cc,
si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su parte. El
juez debe retrotraerse al principio de las causas y establecer la responsabilidad de cada
eslabón de la cadena.

II. Solidarias: En el caso de que cada acreedor o deudor puede exigir o debe cumplir, también
respectivamente, la totalidad de la prestación se habla de solidaridad. En el primer caso se
dice que hay "solidaridad activa", en el segundo "solidaridad pasiva".
En el crédito solidario, cada acreedor está facultado para exigir y recibir íntegramente, por sí
solo, la prestación debida. Quien cobra por todos los demás debe repartir entre ellos, y quien
paga tiene derecho a exigir que le reembolsen las parte que le corresponda.

En la deuda solidaria, cada uno de los deudores tiene individualmente el deber de cumplir
íntegramente la prestación. El deudor que ha pagado dispone de una acción de regreso contra
los demás deudores, a fin de que éstos reembolsen la parte que a cada uno de ellos
corresponda, con los intereses en su caso. La solidaridad no se presume nunca.

III. Parciarias: Cuando cada uno de los sujetos es el deudor o acreedor de una parte de la
prestación.

Séptimo criterio: Por la eficacia del tiempo en la obligación


I. Obligaciones instantáneas: Son aquellas que se cumplen de una vez, en un sólo acto.

II. Obligaciones de tracto sucesivo: La obligación ocurre mes a mes, es decir, el contrato
inicial impone una obligación de pago durante un determinado periodo de tiempo. Contratos
de telefonía, compraventa a plazos, arrendamiento, etc.

III. Sometidas a término: El término puede ser inicial o final, según sea el momento que
marca el inicio o el final de una obligación Normalmente la existencia de un plazo se
considera como un beneficio del deudor. El tiempo de la prestación o del pago determina el
momento de la exigibilidad del crédito, y marca el momento en que si el deudor se retrasa, se
coloca en situación de mora, una vea que ha sido requerido al pago por el acreedor.

5. Extinción y modificación de las obligaciones


Las obligaciones tienen una vida limitada; la relación obligatoria está llamada a

extinguirse. a. Causas de extinción Art. 1156 del Cc

(1) Por el pago o cumplimiento.


La palabra "pago" no designa sólo la entrega de una cantidad de dinero, sino también la
ejecución de una acción e incluso de la abstención.

guo7principios del pago


Identidad. El deudor debe entregar la misma cosa o realizar la misma conducta prevista en la
obligación. Este principio se recoge en el Art. 1166 del Cc "El deudor de una cosa no puede
obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que
la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra
la voluntad del acreedor".
Integridad El deudor debe prestar todo lo que hubiere sido programado en la obligación,
como exige el Art. 1157: "No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se
hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía".

Indivisibilidad Salvo pacto en contrario. El pago habrá de realizarse en un sólo acto. Así en
el Art. 1169 se prevé que: "A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá
compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación".
Así, no puede obligarse al acreedor a recibir en partes una prestación, aunque cabe el pago
parcial cuando así se pacte entre acreedor y deudor.

Tiempo del pago. Tiempo de incumplimiento.


- Si la obligación es pura: inmediatamente una vez nacida. El Código civil se refiere ese
momento como a "desde luego", así el Art. 1113 Cc: "Será exigible desde luego, toda
obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto..." - Si la
obligación es condicional suspensiva: entre tanto no acaezca el suceso contemplado como
condición, no será exigible.
- Si la obligación es a plazo inicial: mientras no llegue el día señalado como término, la
obligación no será exigible ni ha de ser cumplida.

Lugar del pago o cumplimiento


a) En primer lugar, habrá de efectuarse el pago en el lugar que libremente hayan designado
las partes, según lo previsto en el Art. 1171 Cc: "El pago deberá ejecutarse en el lugar que
hubiese designado la obligación". Esto se traduce en :
i) El lugar pactado en el contrato
ii) En las extracontractuales, sería el lugar en que se ocasionó el daño.
b) Si se trata de entregar una cosa concreta, el lugar donde esté situada en el momento de
constituirse la obligación (art.1171,2 Cc) si no existe pacto en contrario. c) En última
instancia el domicilio del deudor, si ninguna de las dos reglas anteriores fuera aplicable
(art.1171,3 Cc).
Efectos del pago
El primer efecto consiste en que se extingue la obligación, ya que es una de sus formas según
el art. 1156 Cc Los gastos extrajudiciales ocasionados por el cumplimiento según el art. 1168
son de cuenta del deudor (gastos de envío etc..), salvo que las partes acuerden lo contrario.

El interesado podrá servirse de cualquier medio de prueba de los establecidos por el art. 299
LEC: "1. Interrogatorio de las partes. 2. Documentos públicos. 3. Documentos privados. 4.
Dictamen de peritos. 5. Reconocimiento judicial. 6. Interrogatorio de testigos".

La normativa relativa a derechos de los consumidores y así la LGDCU en el art. 10 recoge


como un requisito de obligado cumplimiento "b) La entrega, salvo renuncia del interesado, de
recibo, justificante, copia o documento acreditativo de la operación, o en su caso, de
presupuesto, debidamente explicado"

Formas especiales de pago


(1) Imputación de pagos.
Quien tuviese varias deudas de una misma especie en favor de un sólo acreedor, podrá
declarar al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse el referido pago. (2)
Dación en pago
Se produce cuando el acreedor acepta, para el cumplimiento de una obligación
anteriormente constituida, la entrega de un bien distinto de aquel en que la prestación
consiste. (3) Consignación
Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo,
el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.
(4) Por subrogación
Cuando un tercero paga en lugar del deudor.

(2) Por la pérdida de la cosa debida.


Si la cosa es genérica la obligación no se extingue mientras haya cosas del mismo género.
Siendo específica tampoco se extingue si ha habido responsabilidad por parte del deudor pues
deberá entregar su valor equivalente. Art. 1182 del Cc: "Quedará extinguida la obligación que
consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del
deudor y antes de haberse éste constituido en mora".
Tratándose de obligaciones "de hacer" se extingue cuando la prestación resulta imposible
por un acaecimiento sobrevenido. Un ejemplo puede ser el de un pintor que después de
contratar la pintura de un cuadro queda ciego.

(3) Por la condonación de la deuda.


Cuando el acreedor libera (perdona) al deudor de la prestación sin exigir nada a cambio.
Existe una renuncia unilateral a percibir lo que se le debe. Art. 1187 del Cc: dos tipos de
condonación: tácita y expresa

(4) Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.


1192 a 1194 del Cc: "Quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una
misma persona los conceptos de acreedor y de deudor".
(5) Por la compensación.
Nivelar o igualar el efecto de una cosa con el efecto opuesto de otra cosa contraria.
Compensación de talones entre bancos

(6) Por la novación


Es la extinción de una obligación mediante la creación de otra nueva destinada a
reemplazarla.

6. El incumplimiento de la obligación

La infracción del deber jurídico que pesa sobre el deudor de realizar la prestación a la que se
ha comprometido.
formas de incumplimiento
- El retraso en la entrega o en la ejecución del deudor
- La falta de ejecución
- Su ejecución defectuosa o irregular Como vemos, el Código civil sigue un concepto amplio
del incumplimiento que según la definición del Art. 1101 "quedan sujetos a la indemnización
de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de
aquellas".

a) La mora del deudor


Es la situación que se produce cuando llegado el momento del cumplimiento, el deudor se
retrasa en la realización de la prestación. El mero retraso no se considera mora

Requisitos para que surja la situación de mora:


a) Tipo de obligación Art. 1100 del Cc, la situación de mora se dará en la obligaciones de
dar o hacer, no surgirá en las obligaciones de no hacer.
b) Exigibilidad Es necesario que la obligación sea exigible (art. 1100.1 Cc " ...desde que
el acreedor les exija")
c) Liquidez Hasta que la deuda sea líquida no cabe poner en mora al deudor. d) Culpabilidad
del deudor El deudor no incurrirá en mora si el deudor prueba que su retraso se ha debido a
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, téngase en cuenta que según el art.
1183 del CC, la culpa del deudor se presume iuris tantum. e) Intimación del acreedor En este
sentido el propio art. 1100 Cc señala que "incurren en mora los obligados a entregar o a hacer
alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de
su obligación". La intimación es una declaración de voluntad unilateral del acreedor dirigida
al deudor, que no precisa la aceptación de éste.

Los efectos de la mora son los siguientes:


1. La mora que es culposa o dolosa, no la que se produce como consecuencia de un hecho
imprevisible o inevitable, supone un incumplimiento provisional de la obligación lo que
provoca la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados del retraso en el
cumplimiento, según el art. 1101 del Cc que recordemos lo que establece "Quedan sujetos a
la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia y morosidad...".
Forma de indemnización de la obligaciones de dinero, el art. 1108 del Cc establece una
regulación específica:
- Si existe pacto entre acreedor y deudor, habrá de estarse al mismo. En lo que denominan
intereses de demora, o la existencia de alguna cláusula de penalización por retraso. - A falta
de pacto en contrario, se establece el pago de intereses como indemnización, bien sea el
interés pactado, en su caso, y a falta de convenio el interés legal. - En la obligación de dinero
el acreedor no necesita demostrar el daño producido, dado que se considera que, en este tipo
de obligaciones, el retraso siempre produce daño.

2. Por otra parte, una vez que ha incurrido en mora, el deudor responde de la pérdida o
destrucción de la cosa según el art. 1096 del Cc: "Si el obligado se constituye en mora, o se
halla comprometido entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su
cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega". Si ya no puede cumplir, por efecto
del art. 1182 del Cc, a sensu contrario, se verá obligado a indemnizar: "Quedará extinguida la
obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o
destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora".
3. Por último, el deudor en mora no se verá favorecido por una posible revisión o
modificación de la relación obligatoria como consecuencia de una excesiva onerosidad
sobrevenida.

b) El cumplimiento defectuoso
Supone la falta de coincidencia o exactitud entre la prestación debida y la prestación
ejecutada. Según el art. 1101 del Cc es la "contravención al tenor de la obligación.", por lo
que los efectos jurídicos, en cuanto a medidas de protección del crédito y del régimen de
responsabilidad, son los mismos que los del incumplimiento. La falta de adecuación entre
prestación comprometida y prestación realizada puede predicarse respecto de cualquier
irregularidad (o defecto) que se produzca en el cumplimiento de la prestación y que afecte, en
general, a los requisitos del pago. También el incumplimiento de prestaciones accesorias
puede ocasionar un cumplimiento defectuoso de la obligación cuando la prestación principal
ha sido debidamente realizada.
Las consecuencias de este cumplimiento defectuoso:
- Que el acreedor rechace, justificadamente, la prestación ofrecida por ser inexacta (art. 1176
Cc), lo que genera una situación de incumplimiento en sentido estricto. - Que el acreedor
admita la prestación defectuosa, si bien con reservas, exigiendo al deudor que subsane el
defecto que concurre en la prestación; su reparación o sustitución por otra de idénticas
características. Ambas pretensiones podrían canalizarse a través de la acción de
cumplimiento forzoso en forma específica.
- Que el acreedor exija una rebaja proporcional de su propia prestación, en caso de
obligaciones recíprocas
- Que solicite el cumplimiento exacto de la obligación
- Que el acreedor solicite, además y si ha lugar, la indemnización de daños y perjuicios.

c) El incumplimiento definitivo
Supone la omisión total de la prestación unida a la nota de la imposibilidad de su realización
en el futuro, de modo que produce una frustración del interés del acreedor que puede ser total
o parcial. Son supuestos de incumplimiento definitivo los siguientes: - La frustración del
fin del negocio provocada por la imposibilidad de realización futura de la prestación
(término esencial)
- La voluntad inequívoca del deudor (rebelde y reiterada ) de no cumplir. - La no
obtención del resultado perseguido en las obligaciones de hacer y de no hacer.

7. Responsabilidad por incumplimiento


Una vez que se constata la no realización de la prestación o la realización deficiente de la
misma, procede aclarar las posibilidades de actuar que se le ofrece al acreedor
insatisfecho. Ya que el acreedor se hallaba interesado en recibir exacta y puntualmente la
prestación comprometida, la no realización de ésta, acarrea efectos negativos para el
patrimonio de aquel. Distintos supuestos de incumplimiento bajo el punto de vista de
la responsabilidad (esto es si existe o no responsabilidad de indemnización por los daños
causados por parte del deudor).
Art. 1101 de Cc, según el cual queda sujeto el deudor a la indemnización de los daños y
perjuicios que tengan origen en cualquier modalidad de incumplimiento (mora,
cumplimiento
defectuoso o falta total de prestación) siempre que la infracción de la obligación sea dolosa o
negligente.

a) El dolo
Deudor doloso: quien provoca el incumplimiento de mala fe (art. 1107 Cc), o sea el que
consciente y voluntariamente falta a su compromiso. Se incumple la obligación por el deudor
deliberadamente, de una forma consciente y voluntaria. El deudor se niega a pagar una deuda
o no entrega la cosa porque no quiere.
En las obligaciones de dar: El acreedor puede utilizar los medios legales a su disposición para
solicitar la ejecución forzosa (obligar al deudor a entregar la cosa determinada). En las
obligaciones de hacer o de no hacer: El art. 1089 del CC dice que "si el obligado a hacer
alguna cosa no lo hiciere, se mandará ejecutar a su costa. Esto mismo se observará lo hiciere
contraviniendo el tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal
hecho". Es decir, la posibilidad de pedir la eliminación de lo hecho indebidamente cabe
asimismo cuando la obligación consista en un no hacer y el deudor ejecutare lo que le había
sido prohibido. Este cumplimiento coactivo lo es, compatible con el abono de todos los daños
y perjuicios. Así, el art. 1107 del Cc dice: "En el caso de dolo responderá el deudor de todos
los daños que se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". En este supuesto, la
indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el de la pérdida que haya sufrido
sino también el de las ganancias que haya dejado de obtener el acreedor, como consecuencia
del incumplimiento del deudor.

b) La culpa o negligencia
La omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación. En este caso
el incumplimiento de la norma se debe a un descuido.

c) El caso fortuito como supuesto de inimputabilidad


El supuesto en que no se realiza la prestación por el deudor por una causa no prevista e
inevitable. Un incendio o una inundación que impide entregar la mercancía comprometida.
El Código civil, en este sentido, dice que nadie responderá de aquellos sucesos que no
hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables.
Tema 8. La responsabilidad civil
1) Sistema del Código civil. Evolución posterior.
El sistema de responsabilidad civil español se basa en la culpa del agente productor del daño. Según el
art. 1902 del Cc: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado"

La responsabilidad civil es cuando asumimos nuestros actos aunque no los busquemos. Se precisa que
el daño sea atribuible al agente, bien porque tuviera intención de causarlo, bien porque pudiendo y
debiendo preverlo, no lo hizo por negligencia inexcusable.

— Responsabilidad contractual que deriva del incumplimiento de las obligaciones de un contrato.


Responsabilidad de indemnizar una parte a la otra en el caso en el que no se cumpla una de las
obligaciones del contrato.
— Responsabilidad extracontractual es la producción de un daño a otra persona sin que exista previa
relación jurídica entre las partes (quien causa el daño y quien lo recibe).
Voy camino a un sitio y atropello a alguien en un paso de cebra, no hay relación previa, sin embargo
por el hecho de atropellar a esta persona entro en relación jurídica que es la derivada de mi
responsabilidad extracontractual. Es un elemento de voluntariedad desde el momento en que sabes las
consecuencias del acto, por lo que no es un caso fortuito.
➔ No es un hecho jurídico sino un acto jurídico aunque no sean deseados, se asume que puede
pasar aunque no se busque.

Supuestos 4 y 5 del artículo 1089 Cc (son 5 fuentes). El incumplimiento de algo establecido por ley
es un acto administrativo, muy lejos del derecho civil, por tanto las obligaciones e incumplimiento de
estas es civil no administrativo.

2) Responsabilidad por hecho ajeno


Art. 1903 Cc "La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder". Hace extensiva la
responsabilidad que proclama en el artículo anterior a otras personas ajenas a quien, materialmente,
comete el acto ilícito, pero del que resulta ligado por vínculos parentales, comerciales, profesionales o
educativos.

a. Titulares de la patria potestad


En el inciso 2 del art. 1903 Cc se establece que "los padres son responsables de los daños causados
por los hijos que se encuentren bajo su guarda". Y es que la patria potestad lleva implícito un deber de
vigilancia y custodia cuya quiebra constituye el fundamento de esta responsabilidad.

b. Los tutores
En el inciso 3 del mismo art. 1903, se establece que "los tutores lo son de los perjuicios causados por
los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía". Se trata de una
responsabilidad derivada de una culpa in vigilando.
➔ Se pueden librar demostrando que el daño no ha sido causado por el que se haya bajo su cargo.

c. La responsabilidad del empresario


El inciso 4 del art. 1903 hace extensiva la responsabilidad a "los dueños o directores de un
establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de
los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones".
La responsabilidad es objetiva ya que la sola relación empresarial, industrial o comercial o
representativa es motivo suficiente para determinar la responsabilidad del principal. El hecho de tener
trabajadores subordinados obliga al empresario a responder de los daños que pueden llegar a ocasionar
éstos. En este caso hablamos de culpa in contrahendo (más severa) ya que a diferencia de padres y
tutores, los empresarios pueden contratar o deshacerse de sus empleados.
➔ No puede librarse.
(Mayores de 7: el juez puede establecer que el sujeto tiene mayor capacidad de razonamiento o
conciencia)

d. La responsabilidad de los educadores


El art. 1903 sufrió una notable modificación "las personas o entidades que sean titulares de un centro
docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos bajo
el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares
y complementarias" Esta modificación amplía la responsabilidad de los padres y tutores a los
educadores también. Aunque no ejerzan directamente función docente alguna y no tengan ninguna
relación con el causante. Además se amplía a todo el tiempo en que los mismos se hallen bajo el
control o vigilancia del profesorado del centro (en actividades escolares o extraescolares, en
excursiones)

Culpa compartida, dos jóvenes matándose en subir a una pared, uno se cae si es menor de 7 años se
hace responsable el centro y si tuviese 14 años, el juez podría dictaminar que es compartida tanto de la
víctima menor de edad por causar el daño y del centro por la poca supervisión.

➔ Se puede librar probando que tienen los medios suficientes (extrema vigilancia) para evitar el
daño y que era inevitable.

3) La responsabilidad civil de la Administración Pública


Constitución Art. 106.2 al disponer que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos,
salvo que en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta ley establece como principio general en el art. 292
que "los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los
perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor".
Animales domésticos (presunción iuris tantum de culpa in vigilando) y animales dañinos (riesgo o
peligro que entraña la tenencia de los mismos).
Art. 1906 del Cc establece que "el propietario de una heredad de caza responderá del daño causado
por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o
cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla".

4) Responsabilidad por daños causados por animales y cosas

a. Daños causados por animales


Art. 1905 del Cc: "El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios
que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido".

La Ley 17/2005, de 19 de julio: DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Responsabilidad en


accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.
- En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el
conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de
circulación.
- Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de
aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el
accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la
conservación del terreno acotado.
- También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como
consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su
señalización.

b. Daños causados por las cosas


(1) Ruinas en las construcciones
Art. 1907 afirma que "el propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la
ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de las reparaciones necesarias". Supuesto de
responsabilidad subjetiva por culpa de los propietarios
➔ Se pueden librar si concurren pruebas como la concurrencia de caso fortuito o que el daño
ocasionado derivase de vicios de construcción, en cuyo caso y dentro del período de 10 años,
la responsabilidad se desplazaría al arquitecto director de la obra, o en su caso el constructor
de la misma. (art. 1909 Cc).

(2) Responsabilidad por daños causados por cosas inanimadas:


Art. 1908 del Cc la responsabilidad de los propietarios por los daños causados: - Por la explosión de
máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias
explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. - Por los humos excesivos, que
sean nocivos para las personas o las propiedades - Por la caída de árboles colocados en sitios de
tránsito, cuando no sea ocasionado por fuerza mayor. - Por las emanaciones de cloacas o depósitos de
materias infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuvieren.

Trata de disciplinar las agresiones medioambientales y hacer óptimas las relaciones de vecindad. La
naturaleza de esta clase de responsabilidad según el Tribunal Supremo es marcadamente quasi
objetiva.

➔ Se puede librar por causas mayores o por culpa de la víctima.


(3) Cosas que se arrojen o caigan de una casa
El art. 1910 del Cc establece que "el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es
responsable de los daños causados por las cosas que se arrojen o caigan de la misma".

5) Requisitos de la responsabilidad

a. Acción u omisión antijurídica


La causa más frecuente es la producción del daño. Se incluyen en ellos, tanto las conductas materiales
como las intelectuales, materializadas en la palabra, e incluso cuando es remota. Ahora bien, también
la abstención puede determinar la causación de un daño y, por ende, la obligación de resarcirlo. El
acto dañoso, para que sea susceptible de generar un resarcimiento, es preciso que sea antijurídico, esto
es, contrario a derecho.

b. La culpa del agente


- El dolo es la voluntad o deseo de producir un resultado dañoso (STS 21 dic. 1963)

- La culpa es la omisión de la diligencia exigible, cuyo empleo podría haber evitado el resultado no
deseado.
(1) Culpa consciente: se prevé un resultado dañoso de la propia actividad, pero se tiene la
esperanza de que no se va a producir.
(2) Culpa inconsciente: no ser reconoce la posibilidad del resultado dañoso, pero porque no se
ha previsto, al no utilizar para ello la diligencia exigible.

- En supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, aquellos que son imprevisibles, o si lo hubieran sido
resulten inevitables, no se puede exigir responsabilidad. En ambos supuestos se exime de
responsabilidad.

c. Existencia de un daño
Lo definimos como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre
una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio. Para que sea
susceptible de ser indemnizado ha de ser cierto, en su misma existencia y en su cuantía.

d. Relación de causalidad
El art. 1902 Cc exige que entre la conducta activa o por omisión del agente y el daño producido debe
existir un nexo de causalidad. El problema surge en la práctica cuando concurren varias causas
capaces de producir el daño.
La Jurisprudencia ha seguido una postura realista dejando a la valoración del juez en cada momento la
concatenación de causas, de modo que no sólo la causa última e inmediata ha de ser tenida en cuenta
en la atribución de responsabilidad.

6) La reparación del daño


El perjudicado ha de probar los daños (tanto los patrimoniales como los morales). En materia de daños
morales, es muy difícil una prueba de este tipo, el juez puede fijar a su prudente arbitrio la
indemnización en la cantidad que estime justa.
Forma usual de reparación: pecuniaria, se le puede añadir la obligación de eliminar la causa
productora del daño.

La acción prescribe transcurrido un año desde que lo supo el agraviado, según el art. 1968, 2º del
Cc. El perjudicado deberá plantear la forma de reparación, según la jurisprudencia.
Dos fuentes de daños posibles a efectos de calcular la indemnización: el lucro cesante, esto es,
lo que haya dejado de ganar a causa del acto litigioso y el daño emergente, esto es, la pérdida
producida directamente.

7) Casos especiales
Responsabilidad objetiva. Son unos límites a partir de los que se garantiza el resarcimiento de las
víctimas
a. Navegación aérea
Pueden causar daños, epro activar la movilidad humana por lo que la sociedad asume el riesgo y
permite que existan
- Ley de seguridad aérea (2003)

b. Accidentes nucleares
En caso daños producidos por esto se establece indemnización por parte del estado en casos
gravísimos y sino por la compañía que la produce.
- Ley de energía nuclear (1964)
- Reglamento sobre cobertura de riesgos nucleares (1967)

c. Accidentes de caza
- Ley de caza (1970)
- Reglamento de seguro de RC del cazador (1994)

d. Daños derivados del consumo de bienes o de la utilización de productos o servicios


- Ley general para la defensa de consumidores y usuarios (1984)
- Ley de responsabilidad Civil por los daños causados por productos defectuosos (1994)

e. Los accidentes de circulación


La sociedad asume y acepta los daños y muertes que causan este tipo de transportes porque son
necesarios, la sociedad pone sobre la mesa un alivio, que es el seguro que es algo obligatorio, lo que le
establece a la víctima es que el culpable tiene un seguro por lo que serás indemnizado. - Ley de uso y
circulación de vehículos de motor (1986)
- Reglamento sobre RC y seguro veh´culos de motor (2001)
- Ley que regula el permiso y licencia por puntos (2005)

f. La seguridad ciudadana
Se puede precisar la ayuda y colaboración de la ciudadanía, pero si éstos sufren daños serán
indemnizados.

8) La responsabilidad nacida del delito o la falta


Art. 1092 del Cc, Tiene como objetivo reparar el daño causado por aquella conducta tipificada y
sancionada penalmente.
El art. 100 de la LECr (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sanciona que "De todo delito o falta nace
acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la
cosa, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados por el hecho punible".
Ejercitada la acción penal tan sólo, se entenderá también utilizada la civil, a no ser que el perjudicado
la renuncie o la reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal (arts.
111 y 112 LECr).
Si hubiera fallo absolutorio, si la sentencia firme en lo penal declara que no existió el hecho del que
pudiera derivarse una responsabilidad civil, la acción ante la Jurisdicción civil no podrá utilizarse (art.
116 LECr).
Tema 9. Los contratos y sus clases

Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas creador de derechos y obligaciones entre ellas.

1. Regulación básica

➔ Autonomía de la voluntad a la hora de crear un contrato, o principio de libertad de


contenido. Las partes pueden inventarse cualquier contrato mientras no infrinjan las normas
de ley, de moralidad ni de orden público.
Art. 1255 Cc “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden
público”.

➔ Libertad de forma. Se pueden hacer verbales, en los que ni siquiera se diga una palabra.
Levanto la mano y paro un taxi (conducta social típica).
Art. 1278 Cc Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan
celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.

2. Elementos del contrato Art. 1261 Cc

a) Consentimiento Art 1263 Cc

I. Capacidades de las partes


Las personas adquieren la plena capacidad de obrar a los 18 años y la pierden con su muerte. Pero se
puede limitar las capacidad para contratar gente por sí misma y se les puede imponer la asistencia
de un curador para realizar ciertos contratos:
—Menores de edad no emancipados.
—Incapacitados
II. Vicios de la voluntad (circunstancias que hacen que el consentimiento no sea válido)
—Por error
El error puede anular un contrato, pero no lo va a anular siempre porque los jueces y el ordenamiento
jurídico tienden a la validez del contrato
➔ Tiene que haber unas pruebas muy potentes para invalidar el contrato (los medios de prueba).

(1) Error obstativo o error en la declaración. Se produce una divergencia inconsciente entre la
declaración y la voluntad interna, lapsus linguae.
Una persona compra un departamento para agosto porque sus vacaciones son julio y
agosto, el centro le comunica que solo tiene vacaciones en julio. Los motivos propios que la
hizo contratar, son externos. Sería nulo si se expresa algo distinto a lo que se quiere, si
hubiese pedido en junio cuando quería en julio incurriendo en un error al expresar lo que
quiero,si estaría en la expresión de voluntad interna.

(2) Error vicio. Es la equivocación que afecta a la formación de la voluntad, de manera que ésta
aparece como querida, pero, porque ha intervenido un factor que ha impedido su correcta
formación, no es la verdadera voluntad.
Campaña publicitaria en el que pone en venta un todo terreno y se buzonea por el
Ayuntamiento en el que dice que se vende un todoterreno por x precio. Por un error se
equivocaron en la cifra.

Aun habiéndose equivocado, la parte que haya sufrido error no podrá invalidar el contrato en los
siguientes casos:

A) ERROR EN LOS MOTIVOS: Es irrelevante. La falsa representación mental no recae


sobre el contenido sustancial o sobre extremos esenciales del objeto del contrato, sino sobre los
móviles subjetivos que llevan a una de las partes a contratar. Alquilo un apartamento para
determinados días y la empresa me fija las vacaciones para el mes siguiente.

B) ERROR DE CUENTA O ERROR DE CÁLCULO: el cual conforme al art. 1266.3 Cc


sólo dará lugar a su corrección

Se exigen dos requisitos:


(1) Esencialidad. El error ha "dado motivo" o ha sido "la causa principal del contrato". Si la parte
hubiera conocido su equivocación, no hubiera contratado.

(2) Excusabilidad. El error es inexcusable cuando la persona que lo padeció pudo haber evitado
incurrir en él utilizando la diligencia adecuada al caso y no lo hizo. Es excusable cuando de
las circunstancias se sigue que cualquiera pudo incidir en él sin .

—El dolo
El error que mueve a una de las partes a contratar puede ser espontáneo o provocado maliciosamente
por el engaño del otro contratante. Arts. 1269 y 1270: "Hay dolo cuando, con palabras o
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un
contrato que, sin ellas, no hubiera hecho".
Debe distinguirse entre:
1) Anula contrato:
Dolus malus. Es el engaño, la intención o el propósito de engañar.
Dolo causante: es el dolo grave, sin su presencia no se habría llegado a celebrar el contrato.

2) No anula contrato:
Dolo incidental: No es la causa de la celebración del contrato, pero facilita su conclusión (no
anula el contrato y sólo da derecho a exigir daños y perjuicios).
Dolo bonus: son las alabanzas exageradas a un producto o servicio a través de los medios de
comunicación.

Estos son los requisitos del dolo vicio, grave y malus :

1º. Se trata de una actividad ilícita: palabras o maquinaciones insidiosas (art. 1269.1
Cc). También puede darse por omisión.

2º. Actividad de parte de uno de los contratantes: Si se hubiera empleado por las dos partes
tiene lugar la compensación de dolos, de modo que el contrato se mantiene para ambas
(art. 1270.1 Cc).

3º. Debe existir intención o propósito de engañar. Con todo, no se exige ni la intención de
ocasionar un perjuicio, ni que el que lo causa espere obtener una ventaja patrimonial.

4.º. El dolo debe ser determinante y grave de la declaración de voluntad, de modo que sin las
maquinaciones insidiosas el contrato no se hubiera celebrado.

5º. Que la actividad de engaño induzca a la otra parte a contratar, y lo normal es que se
produzca un error, el llamado error doloso en la otra parte contratante.

—La violencia
El art. 1267,1 recoge la violencia como vicio del consentimiento: "Hay violencia cuando para
arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible".
Requisitos que deben concurrir para apreciar la existencia de la violencia:
1) La fuerza es física (no la psíquica o moral)
2) La fuerza debe ser irresistible. Se refiere a su gravedad, de modo que la fuerza no puede ser
superada por aquel a quien se infiere, y tiene una connotación subjetiva.

—La intimidación
La intimidación es la coacción psíquica o moral, la creación de la situación de temor que se origina al
contratante (por parte del otro o de un tercero, art. 1268 Cc) de sufrir un mal que sólo podrá evitar
emitiendo una declaración de voluntad. La raíz de ésta se halla en la amenaza presente que origina
temor a un mal que aún no se ha producido. El Código civil en su art. 1267 es claro en la definición:
"Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un
mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendiente o
ascendientes". La coacción debe reunir una serie de requisitos: 1) Carácter determinante: es esencial
que "se inspire a uno de los contratantes". Sin embargo es indiferente que se haya empleado o no por
la otra parte contratante, ya que lo que importa es su influencia en la formación de la declaración de
voluntad. 2) La coacción moral o psíquica. Consiste en la amenaza de un determinado mal que
provoca un temor. a) Se amenaza con inferir un mal inminente y grave sobre determinados bienes y
personas. b) La amenaza del mal ha de provocar un temor racional y fundado en la persona que la
induzca a la emisión de la declaración de voluntad.

I. Declaración de voluntad.
El contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes, es decir, de cada una de ellas

b) Objeto: Art. 1261 Cc. Todas las cosas y servicios lícitos que no están fuera del comercio
humano (incluso las cosas futuras).
➔ No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.
Yo le puedo entregar a una mujer de Ucrania dinero para que me de una niña pero no puedo
ir a reclamar a ningún lado si no me lo entrega, porque ese contrato no existe.Yo solo le he
donado a la mujer dinero a cambio de nada.

c) Causa: Art. 1261 Cc. Es la finalidad económica. Aunque no se indique en el contrato tiene
que existir, se tiene que poder deducir de las cláusulas.

d) Forma: sólo es esencial en donación de inmuebles y contratos solemnes, contrato de


hipoteca, obligatoriamente en escritura pública, en notaría e inscribirse en el registro de la
propiedad.

Para el resto art. 1280 Cc

e) Formación del contrato: El consentimiento en el contrato se manifiesta por el concurso de la


oferta y de la aceptación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato.
Habitualmente se llega a esa coincidencia mediante la oferta y la aceptación de la propuesta
del oferente

Clasificación
1. Contrato formal:
Contrato No formal:

2. Contratos consensuales: Por el simple consentimiento surge el contrato. Compro algo en


ALiexpress, todavía no me lo han entregado y todavía no lo he pagado.
Contrato real: Exige la entrega de una cosa. Mi vecina me pide guardar los muebles en mi
casa, el contrato no empieza hasta que los muebles están dentro de la vivienda.

3. Contratos típicos:
Contratos atípicos:

4. Contrato oneroso: Alguien da algo a cambio de algo


Contrato gratuito: (Contrato lucrativo) Alguien da algo sin recibir nada a cambio.

5. Contrato unilateral:
Contrato Bilateral:

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