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Suce Siones

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SUCESIONES

CONCEPTO JURIDICO DE SUCESION.- Era la adquisición, por una


persona, de los enajenados o abandonados derechos de otra.

De tal concepto general arranco la distinción entre sucesión universal o a


Titulo universal y sucesión a Título particular, según que se tratara de la
adquisición del conjunto o totalidad de derechos correspondientes a una persona,
de su patrimonio como un bloque, o del traspaso de derechos singulares,
determinados y separados.

Dicho traspaso podía ser debido a la muerte del transmitente (Mortis causa) o
verificarse por diversos modos y causas viviendo este (sucesión ínter vivos). Estos
términos se combinan en el derecho Romano y nos dan los siguientes tipos de
sucesión:

SUCESION UNIVERSAL INTERVIVOS: Adrogatio, conventio in Manus, reducción


a la esclavitud dentro del territorio Romano.

SUCESION PARTICULAR INTERVIVOS: Venta de cosas y derechos concretos


por Mancipatio, traditio.

SUCESION UNIVERSAL MORTIS CAUSA: herencia.

SUCESION PARTICULAR MORTIS CAUSA: Legado.

CONCEPTO DE HEREDERO:

Es aquel que sucede al difunto tanto en su culto como en su patrimonio y en


esta medida continua la personalidad jurídica del difunto.

HERENCIA Y SU CONCEPTO
Sucesión en todo el derecho que tenía el difunto. Patrimonio recogido por
el heredero.

HERENCIA VACANTE:
No tiene heredero, ni espera tenerlo. Es aquella para la cual no había heredero
posible ni por vía testamentaria, ni por vía legitima o ab intestato, en cuyo caso la
absorbía el fisco por regla general.

HERENCIA YACENTE:
No tiene heredero, pero espera tenerlo. Es aquella que heredero aun no
acepta y que según algunos autores el difunto le presta personalidad.

CONCEPTO DE SUCESION UNIVERSAL MORTIS CAUSA.

Forma de la adquisición universal que se lleva al cabo por medio de un acto


jurídico personal por virtud del cual el heredero adquiere el patrimonio del difunto.
LAS VIAS SUCESORIAS.

Según se piensa, en un principio la designación del heredero la hacia la Ley,


era la llamada Sucesión Legitima o Ab Intestato; pero había ocasiones en que
el paterfamilia quería disponer que su patrimonio fuera repartido en otra forma,
pero no se permitió hasta la Ley de las XII Tablas y a este se le llamo Sucesión
Testamentaria.

Al lado de la vía legítima y de la testamentaria surgió una tercera: La


sucesión contra el testamento o sucesión forzosa que favorecía a los
herederos omitidos.

LA SUCESION LEGITIMA O AB INTESTATO

LA SUCESION LEGÍTIMA O AB INTESTATO: Muere intestado aquel que


no ha hecho ningún testamento, o lo hizo, pero fue invalidado, roto, inútil, o no ha
producido ningún heredero.

Cuando el difunto se considera ab intestato es decir, muere intestado, la


sucesión que deja se llama indiferentemente sucesión ab intestato o sucesión
legitima, porque la Ley misma la atribuye directamente a las personas que señala.

SUCESION DE LOS LIBERTOS: Cuando muere intestado un liberto, se ofrece su


herencia en primer lugar a sus descendientes herederos de propio derecho y si no
los hay, al patrono.

LA VIA LEGÍTIMA PRETORIA. BONORUM POSSESIO

En la época de los últimos jurisconsultos clásico, la posesión de los bienes


puede ser definida como una sucesión Pretoria del conjunto del patrimonio de un
difunto, requiriéndose en todos los casos que fuera solicitada por el interesado.

REFORMAS IMPERIALES: Aquí se llama a la madre a la sucesión de sus


hijos concebido en el espíritu de la Ley Papia Poppaea, recompensa la fecundidad
de la mujer.

También llaman a los hijos a la sucesión de la madre antes que a los demás
herederos y la suceden sean dependientes, legítimos o ilegítimos.
Hubo constituciones dictadas a favor de los nietos nacidos de una hija, de los
hermanos y hermanas cognados y de los hijos adoptivos.

LA VIA LEGÍTIMA DE LAS NOVELAS 118 Y 127: Reglamenta la relación de las


sucesiones sin considerar otra cosa que la cualidad y el grado de parentesco,
proscribir toda diferencia entre los dos sexos, entre la descendencia por los
hombres y por las mujeres, entre la agnación y la cognación

LA SUCESION TESTAMENTARIA.
TESTAMENTO.- Es la manifestación legitima de nuestra voluntad, hecha
solemnemente para hacerla valida después de nuestra muerte.

Acto personal, unilateral y solemne que contiene la institución de uno o de


varios herederos y destinado a producir su efecto solamente después de la muerte
de su autor.

LAS FORMAS DE TESTAR:

DERECHO CIVIL.- El testamento se hacia CALATIS COMITIS, esto es, ante los
comicios por curias convocados al efecto y en presencia de los pontífices. Solo
podía ser hecho en Roma, lugar de reunión de los comicios y dos veces por año.
El paterfamilia que no hacia su testamento en esas dos ocasiones anuales corría
el riesgo de morir intestato.

Esto se remedio con una segunda forma de testar;

EL TESTAMENTO IN PROCINCTU, que se hacia por una declaración en alta voz


ante el ejercito. Esta forma de testar solo se practicaba en tiempo de guerra y
podía ser hecha en cualquier lugar.

Viene luego un tercer genero de testamento que se hace:

POR EL COBRE Y LA BALANZA, es decir, aquel que sentía próximo su fin,


llamaba a un amigo y le mancipaba su patrimonio en presencia del portabalanza y
de cinco testigos, rogándole que cumpliera con sus disposiciones para cuando
muriera.

Esto no podía usarse con el hijo y el testador no tenia medio jurídico de


revocarlo si cambiaba de opinión. Estos inconvenientes dan lugar a una cuarta
forma de testar que es el testamento.

POR EL COBRE Y LA BALANZA PERFECCIONADO; se utiliza a una persona


de confianza encargada de entregar la sucesión al verdadero heredero.
DERECHO PRETORIO.- Aquí se tuvo por valido todo testamento hecho en
presencia de 7 testigos que hubieran puesto su sello y escrito su nombre sobre el
acta. Solo que el testamento reducido a estas simples formas no creaba un
verdadero heredero según el derecho civil, pero el instituido podía pedir la bonus
possesión tabulas, posesión que mas tarde se le dio con efecto lo que daba casi
las mismas ventajas que el heredero civil.

DERECHO DEL BAJA IMPERIO.- Además del testamento

NUNCUPATIVO, existe un testamento escrito que se llama TRIPERTITUM,


puesto que está sometido a tres reglas que derivan de tres fuentes: derecho civil,
pretorio y las constituciones imperiales. He aquí sus reglas:

Debe ser hecho uno contextu, en un solo acto.


Exige la presencia de 7 testigos que pongan su sello y al lado su
nombre.
Estos testigos deben haber sido convocados con el fin especial de
figurar en el testamento.
Debe llevar interiormente la firma del testador y de cada testigo.

Bajo este periodo se da el TESTAMENTO APAD ACTA: ante el Juez o


autoridad municipal y el testamento principal ABLATUM, que se deposita en el
archivo imperial.

EL TESTAMENTO MILITAR.
Se les concedió determinadas ventajas a los militares. En materia
testamentaria, la voluntad del soldado era valida como quiera que se manifestara.

Había otras formas de testar: el testamento hecho en tiempo de peste, para el


cual no se requería la presencia simultánea de los testigos; el testamento hecho
en el campo, el cual bastaban cinco testigos.

CAPACIDAD PARA TESTAR Y PARA SER INSTITUIDO EN EL TESTAMENTO.

Solo el paterfamilia ciudadano Romano, titular del patrimonio, plenamente


capaz de obrar, goza de la testamenti factio activa.

Para que la institución del heredero sea valida, se le exige la testamenti factio:

En el momento de la confección del testamento.


En el momento de la delación de la sucesión, que es cuando el
derecho se abre en su beneficio.
En el momento en que el instituido acepta la sucesión.
Pueden ser instituidos herederos las personas que tienen la relación
testamentaria con el testador esto es, los que tienen la aptitud legal para ser
designados por el testador.

LA DESIGNACION DEL HEREDERO: En el derecho clásico, la institución del


heredero debería ser hecha en términos imperativos. Pero estas exigencias no
persistieron, en la misma época, los jurisconsultos tuvieron por valida a toda
familia que se pudiera considerar como equivalente a sus precedentes, y en el año
339 permitió al testador expresar su voluntad en cualquier forma.

La institución de heredero debía ser hecha al principio del testamento, esta


regla era rigurosa y lo escrito antes era nulo, con excepción de la desheredación y
el nombramiento del tutor.

LAS SUBSTITUCIONES.
Son instituciones de segundo orden en el testamento, por las cuales el testador
nombra un substituto para el heredero, en el caso de que este no llegara a adquirir
la herencia.

SUBSTITUCION VULGAR.- Aquí se pueden constituir muchos grados de


herederos, como por ejemplo: si aquel no fuese heredero, que lo sea este, y así en
otros casos, haciendo tanta substituciones cuantas quiera el testador. En esta
forma el testador cuenta con mayores probabilidades de no morir sin heredero.

SUBSTITUCION PUPILAR.- Es la disposición testamentaria por la cual el


paterfamilia designa un heredero al hijo impúbero colocado directamente bajo su
potestad, para el caso de que muriera sin haber podido testar por no haber llegado
a la pubertad.

SUBSTITUCION QUASI PUPILAR.- Justiniano la instituyo para los locos a


semejanza de la que el derecho antiguo había establecido para los impúberes. El
ascendiente paterno o materno podía hacer el testamento del loco siempre que
hubieran hecho el propio y le hubieran dejado al incapaz por lo menos la 4ta
legítima, la institución se desvanecía si el loco sanaba.

NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS.


Un hecho legalmente es válido hasta que se rompe o se hace inútil. Todo
testamento que no se ajusta a las formas prescritas, que emana de un testador
incapaz, que instituye a herederos incapaces, que no satisface las reglas
referentes a la institución de heredero o a la desheredación, es definitiva por nulo
según el derecho civil.

INVALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS: Las causas de invalidez de los


testamentos podían darse desde su otorgamiento o invalidado por circunstancias
posteriores a su confección.
NULIDAD AB INITIO: En los casos siguientes:

Por falta de capacidad del restado en el momento de confeccionar el


testamento.
Por falta de capacidad del heredero en el mismo momento.
Por omisión en el testamento de un heredero de si mismo que existía
en el momento de testar.
Por defecto de forma.

INVALIDEZ SUPERVINIENTE: Estas causas se originan después del


otorgamiento del testamento.

TESTAMENTO RUPTUM: Un testamento era roto por dos causas:


Por la supervivencia de un heredero de sí mismo.
Por la confección de un nuevo testamento.

TESTAMENTO IRRITUM: (SIN VALOR): Se presentaba este caso cuando un


ciudadano testaba siendo capaz y enseguida sufría incapacidad mental.

TESTAMENTO DESTITUM O DESERTUM: El testamento queda sin efecto si el


heredero instituido no puede o no quiere aceptar la herencia.

COMO SE ADQUIERE LA HERENCIA

Los heredados reciben la herencia quieran o no; el voluntario la adquiere si


acepta. El heredero necesario, el esclavo, instituido heredero y manumitido por su
amo en el testamento, adquiere de pleno derecho, aun sin consentimiento. Esta
institución se hacía cuando el testador moría insolvente y no podía esperar a que
un heredero voluntario aceptase la sucesión.

ACCIONES A FAVOR DEL HEREDERO.- Esta acción de carácter universal se


concedía al heredero quiritario y por ella podía reclamar la herencia cuando esta
se encontraba en manos de un tercero.

Los herederos de sí mismo y los necesarios, adquieren la herencia de forma


automática por el solo efecto de la delación e independientemente de su voluntad.
Los herederos voluntarios están fuera de la potestad del testador; no adquieren su
herencia de pleno derecho, sino mediante aceptación expresa o tácita.

Los herederos extraños no tenían ninguna prisa de aceptar la herencia, pues


debía examinar si la misma era dañosa o no.

Más tarde el pretor concedió a los esclavos hechos libres, el beneficium


separatum, en virtud del cual no respondían frente a los acreedores del testador
con los bienes que hubiesen adquirido después de quedar manumitidos al fallecer
el testador.
En cuanto a los herederos SUI, les otorgo el derecho de abstenerse de la
sucesión, bastando que manifestasen su voluntad en este sentido, sin intervenir
en la sucesión, evitando así que los acreedores les persigan en sus bienes.

Por cuanto a los voluntarios, cabe decir que si hacían adición.

ACCIONES A FAVOR DEL HEREDERO.-

LA PETITIO HEREDITATIS.- Esta acción de carácter universal se concedía al


heredero quiritario y por ella podía reclamar la herencia cuando esta se
encontraba en manos de un tercero.

El objeto de la acción era hacer que se reconociera el derecho de herencia del


actor y que cesara la lesión causada.

INTERDICTUM QUORUM BONORUM. - El bonorum possesor gozaba de éste


interdicto que podía ejecutar contra todo poseedor.

EL LEGADO:
Es una disposición de última voluntad por la que una persona, directamente o
por intermedio de su heredero, confiere a otra un beneficio económico a expensas
de su propia herencia.

EL OBJETO DE LOS LEGADOS:


Lo mismo cosas corporales como incorporales y así mismo una universalidad.

No solo las cosas del testador o del heredero, sino aun la cosa de otro, de tal
manera que el heredero está obligado a comprarla y darla al legatario, o bien darle
el precio sino puede comprarla.

LEGADOS DE UNA UNIVERSALIDAD.- Los dos principales legados de esta


clase son:
El legado de una parte de la herencia y el legado de un peculio:

1.- LEGADO DE UNA PARTE DE LA HERENCIA.- Este legado tiene por


objeto una cuota, parte de la sucesión.
2.- LEGADO DE UN PECULIO.- Aquí, suponiendo que la disposición a sido
formula por la adición el legatario se hace de pleno derecho propietario de los
objetos corporales, pero los créditos y las deudas no pasan directamente a el. En
cuanto a las deudas, como el heredero queda obligado por la acción de peculio, el
legatario le promete bien defenderlo contra toda persecución, bien indemnizarlo;
recíprocamente, el heredero promete al legatario el reembolso de los créditos que
recupere, o la cesión de sus acciones.
FORMAS DE LEGADO:

1.- EL LEGADO POR VINDICATIONEN: Se expresa en estos términos: Doy,


Lego el esclavo Stico a Lucio Ticio; Ticio, ten, toma, recibe el esclavo Stico para ti.
Da una cosa al legatario y le dice que puede tomarla como suya, indica que la
propiedad de la cosa legada debe pasar recta vía del patrimonio del testador al
patrimonio del legatario sin pasar ni un instante por el patrimonio del heredero.

2.- LEGADO POR DAMNATIONEM: Se expresa en estos términos: heredero


mío, estas obligado a dar, a hacer y más tarde en estos otros: Heredero mío,
mando que des, que hagas. Estas formas presentan un carácter común: Asegurar
un derecho de crepito contra el heredero.

3.- EL LEGADO SINENDI MODO: Se expresa en estos términos: Quede


obligado mi heredero a permitir a Lucio Ticio a tomar aquella cosa y tenerla para
si.
4.- EL LEGADO PER PRAECEPTIONEN: Se expresa Lucio Ticio, adelántate
a tomar el esclavo Stico. Solo era posible este legado habiendo varios herederos
uno de los coherederos toma una cosa determinada ademase de su parte
hereditaria.

ADQUISICION DE LOS LEGADOS:

Esto presuponía naturalmente que el heredero gravado heredase, esto es,


que se verificase la aceptación de la herencia, pues el legatario no puede hacer
suyo el legado hasta que el heredero no adquiera la herencia.

INVALIDEZ DE LOS LEGADOS:

Los legados podían ser nulos: ab initio; por aplicación de la regla catoniana
y por efecto de causas posteriores.

1.- El legado podía ser nulo ab initio: cuando le faltaba una condición esencial
para su validez (cuando no tenia derecho de testar).

2.- Por aplicación de la regla catoniana.- Cuando ocurre que un legado reúna
todas las condiciones para ser valido, pero que en el momento de ser escrito haya
un obstáculo accidental para su ejecución, susceptible de desaparecer más tarde.
Por ejemplo: El testador muere en el momento de testar.

3.- Por efectos de causas posteriores.- Como cuando el testamento cae,


cuando muere o se incapacita el legatario antes del día señalado, cuando se
repudia, cuando no se realiza la condición, cuando se pierde la cosa sin culpa del
heredero, cuando el testador lo revoca.
RESTRICCIONES A LA FACULTAD DE LEGAR.

La persona tenia restricción de legar en el sentido de que debía protegerse sus


gastos funerarios y a sus herederos, así que el legatario solo podía recibir no mas
de la cuarta parte de los bienes de la persona.

LEGATUM Y DONATIO MORTIS CAUSA:

El legado y la donación Mortis causa son confundidos frecuentemente, sin


embargo, no hay motivo para ello. La donatio Mortis causa es una donación por
causa de muerte, pero hecha por pacto o convenio entre donante y donatario,
mientras que el legado es hecho en un testamento, acto personal y unilateral.

EL FIDEICOMISO
Es una liberalidad dejado en términos precautivos por el de cuius, era el
acto de última voluntad expresado bajo la forma de ruego, mediante el cual una
persona encargaba a otra transmitir toda su herencia, una cuota parte de ella o un
bien determinado de la misma, a una tercera persona.

CODICILIO
Es un acto de última voluntad que no está sometida a ninguna de las
formalidades del testamento y se podían dejar varios.

Había 2 clases de codicilios:

1. CODICILLOS AB INTESTATO: son los que hacían una persona que moría
sin otorgar testamento, y podía contener en un principio, solo fideicomisos,
y en la época de Justiniano también legados.

2. CODICILIOS TESTAMENTARIOS: Los testamentarios servían para


completar el testamento.

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