SEGUNDA PARTE DE
CLASE 30/10
SUCESIONES
Podemos decir que: mediante la sucesión se transmiten a los sucesores los derechos y
obligaciones que componen la herencia del causante.
¿De que manera los sucesores pueden ser llamados a recibir la herencia?
SUCESIÓN INTESTADA -> cuando la ley llama a los sucesores para recibir la herencia.
Cuando muere una persona la ley indica quienes son sus sucesores.
Los sucesores que son llamados por ley para recibir la herencia gozan de vocación
legitima
SUCESIÓN TESTAMENTARIA -> cuando el testador llama a los sucesores para recibir
la herencia. Es decir el causante deja un testamento en el que indica quienes serán
sus sucesores. Los sucesores que son llamados por el testador para recibir la
herencia gozan de vocación testamentaria.
TESTAMENTO
El testamento es un acto jurídico escrito unilateral, celebrado con las solemnidades de la
ley, por el cual una persona dispone, para después de su muerte, del todo o parte de sus
bienes- respetando las porciones legitimas de sus herederos- pudiendo contener también
disposiciones extrapatrimoniales.
El testamento es un acto personalísimo de última voluntad, esencialmente revocable, por
el cual se dispone de todo o parte de los bienes para después de la muerte, pudiendo
contener también disposiciones extrapatrimoniales.
Caracteres:
acto juridico unilateral
escrito
de última voluntad y con efectos post- mortem
formal y solemne
revocable
personalisimo e individual
autosuficiente
Prohibición de otorgar testamentos conjuntos:
Testamentos conjuntos: cuando dos o más personas otorguen su testamento en el
mismo acto testamentario es decir, cuando sus voluntades constituyan una unidad
intelectual.
Se encuentra prohibido que dos o más personas otorguen su testamento en el mismo
acto testamentario.
Contenido:
Disposiciones patrimoniales: el art 2464 considera el testamento como un
acto de disposición de bienes por parte del causante. Puede asumir
diversas formas
disposición directa: aquella disposición que comprende todo o parte de
los bienes del testador, quien designa a sus sucesores. Dentro de esta
categoria se consideran los siguientes supuestos: - institución de
herederos - designación de herederos de cuota e - institución de un
legatario particular
disposición indirecta: acontece cuando el testamento imputa la donación
efectuada en vida a un heredero forzoso a la porción disponible, a titulo
de mejora, dispensandolo de la colación o cuando el causante revoca un
testamento anterior.
Modos de transmisión de los bienes: el testador puede establecer la
forma en que habrá de operar la transmisión de una parte o de todos
sus bienes, tales como sucede en los siguientes supuestos: en la
partición por ascendientes es la división hecha por el padre o madre y
demás ascendientes entre sus descendientes (art 2411)
Disposiciones extrapatrimoniales: si bien en principio la nota caracteristica
del testamento es su contenido patrimonial, tambien en el testamento se
pueden ordenar decisiones de carácter extrapatrimonial, por ej.
reconocimiento de hijos, disposiciones de órganos o materiales anatómicos
del propio cuerpo, designación de tutores y curadores.
CAPACIDAD PARA TESTAR: al testamento como a cualquier otro acto
juridico deben aplicarsele las normas referidas a la capacidad de los actos
juridicos.
El art 2462 expresa “Testamento. Las personas humanas pueden disponer
libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las
porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro, mediante
testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede
incluir disposiciones extrapatrimoniales”
Ley que determina la capacidad para testar: la ley que determina la
capacidad para testar es la ley del domicilio del testador al momento de
hacer el testamento art 2647 CCYCN- el testador debe tener capacidad
para testar en el momento en que otorga el testamento. No tiene
importancia si carecia de capacidad al momento de la apertura de la
sucesión (ej. el testamento será valido si el testador lo otorga siendo
capaz aunque al momento de fallecer hubiese enloquecido
Incapaces para testar:
menores de 18A: pueden testar las personas mayores de edad al tiempo
del acto. Art 2464 CCCN. Los emancipados por matrimonio no tienen
capacidad de testar.
privado de la razón en el momento de testar: es importante destacar
que para que proceda la incapacidad el testador debe encontrarse
privado de la razón en el momento de testar. De este modo el legislador
trata de evitar situaciones que podrian perjudicar, no sólo al testador
sino incluso a 3 (ej. senilidad simple, estado de ebriedad)
declarado judicialmente incapaz: una persona que fue declarada incapaz
por un juez no puede otorgar testamento válido. Al momento de
determinar la validez del acto, la declaración judicial de demencia
alcanzará para invalidar el testamento.
¿Que pasa si antes de fallecer recupera su capacidad? el testamento
igualmente no tendrá validez, porque al momento de otorgarse, el testador
no gozaba de capacidad.
Sordomudos que no sepan leer ni escribir: Pese a la sordomudez no
habria inconveniente en que otorgara un testamento olografo mientras
supiese leer y escribir o que realizara un testamento por acto publico,
con la participación de un intérprete en el acto.
Inhabilidad para suceder por testamento:
inhábiles
Los inhábiles para suceder por testamento son - art 2482
los tutores y curadores: no pueden recibir nada a través del
testamento de sus pupilos que fallecieran estando bajo su tutela o
curatela. Esta inhabilidad subsiste hasta ser aprobadas las cuentas
definitivas de su administración como tutor o curador, aun despues que
hubiera cesado la tutela o curatela.
escribano y testigos del testamento por acto público: la cláusula que
beneficie al escribano o a los testigos no es válida, pero ello no implica la
nulidad del testamento.
Ministros de cualquier culto y lideres o conductores espirituales: que
hayan asistido al causante en su última enfermedad.
Sanción: las disposiciones testamentarias a favor de personas inhabiles
para suceder por testamento no tienen validez. El fraude a la ley puede
ser probado por cualquier medio. Si los inhabiles para suceder por
testamento se encontraran en posesión de los bienes dejados por el
testador serán considerados poseedores de mala fe.
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El nuevo Código ha previsto determinadas pautas interpretativas:
1.- La voluntad real del causante según el contexto total del acto: Como
principio general debe interpretarse la voluntad como el mismo testador la
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habría entendido.
2.- Las palabras empleadas entendidas en el sentido corriente: Al
analizar el testamento es necesario atender a los términos empleados por
el causante, es lo que la antigua doctrina calificaba como la verba, un
⚫
sentido gramatical.
Es fundamental entender que el Juez no debe desnaturalizar la cláusula
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o la disposición y mucho menos cambiarle el sentido.
3.- Subsidiaria aplicación de las reglas de interpretación contractual: Si
pese a los dos puntos anteriores no se logra realizar una interpretación
segura y acabada, la norma permite recurrir, de manera subsidiaria, a las
reglas de la interpretación de los contratos, siempre que no resulten
incompatibles.
Interpretación de los testamentos: En un testamento en donde no está en
peligro la seguridad comercial de los contratantes, el juez deberá
interpretar cual ha sido la verdadera intención del testador. Ello no quita
que como regla general, las disposiciones testamentarias deban
interpretarse de acuerdo al sentido gramatical de las palabras mientras no
se demuestre una intención diferente del testador.
Art 2470 Las disposiciones testamentarias deben interpretarse
adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto total del
acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente,
excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se
aplican, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de interpretación de
los contratos.
FORMAS DE LOS TESTAMENTOS
Formas de testar: se utiliza esta expresión para referirse a las diferentes
maneras de testar que acepta nuestro cód, por testamento ológrafo o por acto
público
Formalidades de los testamentos: son los requisitos elegidos por la ley para que el
testamento tenga validez.
Ej. una forma de testar es a través del testamento ológrafo, en cambio una
formalidad del testamento ológrafo es que debe ser escrito, fechado y firmado de
puño y letra del testador.
El testamento como acto formal y solemne: el testamento no sólo requiere
de ciertas formalidades exigidas por la ley (acto formal) sino que además
ante el incumplimiento de alguna formalidad el testamento pierde su
validez (solemne). El testamento siempre debe otorgarse por escrito, está
prohibido el testamento verbal.
Si no se exigieran en el testamento ciertas formalidades, podria ocurrir
que muchos docs fuesen considerados testamentos sin que fuera esa la
voluntad del testador (ej, que los beneficiados presenten como
testamento algo utilizado por el testador como borrador)
TESTAMENTO OLÓGRAFO
Se denomina así al que ha sido escrito- en su totalidad fechado y firmado
por la mano misma el testador- art 2477 CCCN
Requisitos formales del testamento ológrafo:
1. debe ser escrito en su totalidad por el testador y con los caracteres
propios del idioma en que es otorgado.
2. debe contener la fecha escrita por el testador- por 2 motivos
si existiera más de un testamento, el de fecha posterior revoca al de
fecha anterior
la fecha determinará el momento en que el testador debia tener
capacidad para testar.
3. debe estar firmado por el testador
Si no se cumple alguno de estos 3 requisitos, el testamento será anulado.
Excepción >> que contenga enunciaciones o elementos materiales que
permitan establecer la fecha de una manera cierta.
¿Como debe expresarse la fecha? lo más común es que se indique con día,
mes, y año- Existen otros modos válidos de expresar la fecha del
testamento siempre que no queden dudas del momento al que se refiere.
“el ultimo dia del siglo” “la noche buena del 2004”
ARTICULO 2477.- Requisitos. El testamento ológrafo debe ser
íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es
otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que
contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la
fecha de una manera cierta.
La firma debe estar después de las disposiciones, y la fecha puede ponerse
antes de la firma o después de ella.
El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el
testamento no es válido si aquél le puso voluntariamente una fecha falsa
para violar una disposición de orden público.
Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si
han sido hechos por orden o con consentimiento del testador.
¿El testamento debe redactarse de una sola vez y bajo una misma fecha?
no necesariamente según el art 2478.- Discontinuidad. No es indispensable
redactar el testamento ológrafo de una sola vez ni en la misma fecha. El
testador puede consignar sus disposiciones en épocas diferentes, sea
fechándolas y firmándolas por separado, o poniendo a todas ellas la fecha y
la firma el día en que termine el testamento.
¿En qué lugar del documento debe firmarse? debe ir al final del testamento,
debajo de la última disposición testamentaria. Cuando la firma aparezca en
el medio del testamento las disposiciones testamentarias que se
encuentren debajo de la firma no tendrán validez.
Valor probatorio del testamento ológrafo: la fuerza probatoria de dicho
testamento va a depender de que sea considerado un acto privado- quien
invoque el testamento deberá probar su validez- o un acto público- quien
intente impugnar el testamento deberá probar su invalidez. Lo importante
es determinar sobre quien pesa la carga de la prueba.
Protocolización del testamento ológrafo: luego de fallecido el testador, el
testamento ológrafo debe presentarse ante el juez de la sucesión para
que ordene su protocolización. Art 2339.
La protocolización le otorga al testamento autenticidad, convirtiendolo en
un instrumento publico.
PROCEDIMIENTO DE LA PROTOCOLIZACIÓN:
1. presentar el testamento ante el juez de la sucesión
2. el juez dejará constancia del estado del documento
3. comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador-
4. el juez rubricará el principio y el final de cada una de las páginas del
testamento y mandará a protocolizarlo
5. si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del
testamento.
La protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la
validez del testamento mediante proceso contencioso.
TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO
Se denomina asi al que se otorga ante escribano, por escritura publica y en
presencia de testigos. Art 2479. Ej. el testador escribe su testamento y
se lo entrega al escribano para que éste lo transcriba en una escritura
pública en su protocolo.
Para el estudio de este tipo de testamento deberan considerarse las
normas referidas al testamento por acto público- art 2479 al 2481.
Requisitos formales y procedimiento del testamento por acto público:
1. el testador comunica al escribano las disposiciones testamentarias:
el testador podrá
darselo ya escrito al escribano
darle al escribano por escrito o verbalmente las disposiciones que el
testamento debe tener para que las redacte en la forma ordinaria, en
ningun caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el
contenido de la escritura publica
2. el escribano redacta la escritura: en su protocolo notarial donde
constara:
a- lugar en que se otorgo el testamento y fecha- Esos requisitos deben
respetarse bajo pena de nulidad. La mención del lugar donde se otorga el
testamento tiene importancia porque fija la competencia territorial del
escribano
b- datos del testador: nombre, apellido, dni, domicilio real y especial, fecha
de nacimiento y estado de familia
c- respecto de los testigos: debe especificar nombre, residencia y edad de
los dos testigos
3. concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma.
el testamento por acto público debe contener la firma del
testador, los dos testigos y el escribano.
En caso de que el testador no supiera firmar podrá hacerlo otra persona por él, incluso
alguno de los testigos- firma a ruego- Pero se le exige al testador poner la huella digital.
En caso de que no pudiera el testador firmar, podrá hacerlo otra persona por él y el
escribano deberá explicitar en la escritura la causa de imposibilidad. Tambien se exige la
huella digital.
En caso de que los testigos no supieran o pudieran firmar, firmará el otro testigo por él,
pero como minimo uno de los dos debe firmar la escritura.
Quienes no pueden ser testigos:
los incapaces al momento de otorgarse el acto
quienes por sentencia estén impedidos de ser testigos en instrumentos públicos
los que no saben firmar
los dependientes, cónyuge, conviviente y parientes dentro del 4° grado y 2° de
afinidad del oficial publico
los ascendientes, desc, cónyuge y el conviviente del testador
los albaceas, tutores o curadores designados en el testamento
los beneficiarios de disposiciones testamentarias
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
El objetivo fundamental del testamento es que el testador pueda expresar su úiltima
voluntad sobre diferentes cuestiones. Asi es que, en el testamento podemos
encontrarnos con disposiciones de carácter patrimonial (de bienes), disposiciones de
carácter extrapatrimonial (ej. reconocer a un hijo, designar un curador o tutor), consejos
y agredecimientos a familiares, confesiones (de pertenecer a una religión determinada, de
arrepentirse de algo que hizo)- Desde el punto de vista juridica sólo tendrán relevancia las
disposiciones de carácter patrimonial y extrapatrimonial.
Por lo general el testamento tiene como principal objetivo la disposición de los bienes del
causante.
Principio general sobre la designación de herederos y legatarios: el CCCN art 2484
establece la institución de herederos y legatarios:
1. solo puede ser hecha en testamento
2. no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida: generalmente esto se
cumple mencionando el nombre y apellido del beneficiario, pero puede designarse de
otro modo siempre que no genere dudas su designación, por ej. a través del apodo o
nombre de pila.
Además el art 2465 establece que el testador debe nombrar por sí mismo a los herederos,
no pudiendo delegar en un tercero el nombramiento de estos.
Disposiciones de los bienes. Formas de disponer: a través del testamento, el testador
podrá disponer de sus bienes de las siguientes formas:
institución de herederos: el heredero recibe todo o una parte alicuota del patrimonio
del causante. Además tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia. A modo de
sanción puede llegar a responder por las deudas del causante incluso con sus propios
bienes
legado particular: recibe uno o varios derechos determinados. El legatario (a diferencia
del heredero) NO recibe una parte de la herencia en abstracto. Además, no tiene un
derecho eventual a recibir toda la herencia y sólo responde por las deudas del
causante hasta el valor del legado recibido.
heredero de cuota: recibe una parte de la herencia sin que se le haya especificado
concretamente qué bienes le corresponden, es decir recibe una parte de la herencia en
abstracto (ej. un quinto de la herencia, la sexta parte) el heredero de cuota parte no
tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia- Sólo responde por las cargas de
la sucesión y las deudas del causante hasta el valor de lo recibido. No recibe uno o
varios derechos determinados, recibe una parte de la herencia en abstracto donde los
bienes que la integran no están previamente determinados.
¿Qué pasa si el testador dispuso sólo una parte del patrimonio? ¿Qué se hace con el resto
de los bienes?
Si hubiera herederos forzosos- vocación legitima legitimaria- la parte que dispuso el
testador por testamento deberá imputarse a la porción disponible, o sea que todo el
resto lo recibirán los herederos forzosos.
Si no hubiera herederos forzosos, luego de entregarse la parte correspondiente a los
beneficiados por testamento, el resto se entregará a los herederos no forzosos-
vocación legitima supletoria-
MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS: pueden estar sujetas a:
condiciones > prohibidas
plazos > en la institucion hereditaria no pude sujetarse a plazo ni suspensivo ni
resolutorio, sino que debe tenerse por no escrito. En cambio en los legados
particulares si se acepta la imposición de plazos tanto suspensivos (le dejo a mi primo
sergio $50.000 que le serán entregados al año de mi fallecimiento) como resolutorios
(otorgo a favor de Sergio una renta vitalicia- cuyo plazo resolutorio será su muerte)
cargos > el cargo puede imponerse tanto a herederos (impongo a mis herederos el
cargo de hacerme sepultar junto a la tumba de mi esposa) como a legatarios (a través
de este legado le dejo a mi primo Fabian mi casa quinta imponiendole como cargo que
alimente a los perros que viven allí)
Sustitución de herederos
la sustitución hereditaria es la disposición por la cual el testador, previendo que el
instituido no quiera o no pueda (por incapacidad o indignidad) aceptar la herencia o el
legado, designa a otra persona en su lugar. art 2491. Ej. nombro herederos de todos mis
bienes a sergio y para el supuesto que no quiera o no pueda aceptar la herencia, nombro
heredero sustituto a eduardo.
Sustitución de residuo: es la disposición por la cual el testador llama a un tercero a recibir
lo que resta de su herencia al morir el heredero o legatario instituido art 2492 CCCN- ej.
nombro heredero de todos mis bienes a sergio y nombro heredero sustituto a eduardo
para que a la muerte de sergio reciba lo que reste de mi herencia.
Diferencia entre sustitución fideicomisaria y el fideicomiso testamentario.
En la sustitución fideicomisaria el interés del testador radica en entregar sus bienes a una
persona (primer heredero instituido) para que él se lo transmita a un tercero (segundo
heredero instituido) al fallecer.
En el fideicomiso testamentario el interés del testador (fiduciante) no es únicamente
entregar sus bienes a una persona (fiduciario) para que él se los transmita a un tercero
(fideicomisario), también existe el interés en que el fiduciario administre dichos bienes en
beneficio de otra persona (beneficiario). Además en la sustitución fideicomisaria hay una
doble institución de herederos, respecto de los mismos bienes, a titulo de propiedad.
El fideicomiso testamentarios NO debe afectar la legítima de los herederos forzosos,
excepto el caso de mejora a favor de heredero con discapacidad.
CLASE 1/11
PROCESO SUCESORIO
El proceso sucesorio está encaminado a posibilitar la liquidación de la herencia y asegurar la
transmisión del residuo líquido a la persona o personas llamadas a recibirlo por la ley o por
el testamento
Caracteristicas:
Constituye un procedimiento específico mediante el cual se configura la transmisión de
derechos y obligaciones del causante al beneficiario —heredero o legatario—, una vez
producido el fallecimiento de la persona.
En el derecho argentino, dicha transmisión siempre ha sido judicial,
En principio, estamos en presencia de un juicio voluntario, no obstante que durante la
tramitación del mismo se planteen conflictos de intereses que originan contiendas entre
sus intervinientes.
El procedimiento troncal del proceso sucesorio (declaratoria de herederos o auto
aprobatorio de testamento, inventario, avalúo y partición de los bienes) constituye un
proceso de jurisdicción voluntaria, pero puede ocurrir que se originen derivaciones
contenciosas, como cuando concurren sucesores que pretenden excluirse entre sí,
litigando entre ellos; cuando disienten sobre actos de administración, o reclaman, colación
o reducción de donaciones; o los acreedores promueven acciones contra los sucesores,
etc.
Se trata de un proceso universal, pues la finalidad del proceso sucesorio consiste en la
transmisión de la herencia del causante, sin consideración a sus objetos individuales.
Existen dos clases de procesos sucesorios:
el juicio sucesorio ab intestato o intestado
el juicio sucesorio testamentario.
Ello, según la transmisión se opere por el llamamiento legal o por voluntad del testador, en
su respectivo testamento.
Objeto
El art. 2335 Cód. Civ. y Com. determina el objeto del proceso sucesorio: "El proceso
sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la
herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y
entregar los bienes".
En primer lugar, la determinación de los beneficiarios de la transmisión, es decir, los sujetos
pasivos de la herencia, consistente en los sucesores mortis causa. Entre ellos
encontramos, los herederos universales, los herederos de cuota y los legatarios, en sus
distintas especies.
En segundo lugar, realizar todo lo atinente a la liquidación del sucesorio; de ahí que se
destaque el cobro de los créditos —el activo de la herencia— como lo atinente al pago de
las deudas, legados y cargas —que constituye el pasivo de la herencia—.
En tercer lugar, efectuar la correspondiente rendición de cuentas de la respectiva
liquidación de la herencia. Finalmente, la entrega de los bienes, correspondiente a la etapa
de la partición, que pondrá dará lugar a la culminación del proceso sucesorio.
Legitimación para la apertura del proceso sucesorio
Tendrán legitimación activa aquellos que invocan y acreditan su calidad de herederos.
Tienen legitimación activa tanto los acreedores de la sucesión como los acreedores del
heredero.
Los acreedores del causante lo tendrán porque deberán saber y precisar a quiénes dirigen
sus acciones para el cobro de sus créditos.
Se encuentran, legitimados para iniciar la sucesión del causante los acreedores del
heredero llamado a la sucesión, comprendiendo entre ellos tanto a los acreedores de
herederos que hubieren aceptado la herencia como aquellos acreedores de herederos que
han renunciado a ella, cuando sus derechos se encuentren vulnerados.
Están legitimados los acreedores de los herederos aceptantes, quienes se subrogan
frente a la inactividad de su deudor, a fin de pedir la partición y poder cobrar lo debido
por su deudor-heredero sobre los bienes del causante que le han correspondido, los
cuales como han ingresado al patrimonio del heredero permiten la ejecución por parte de
sus acreedores. En similar situación se encuentran también los acreedores de los llamados
a heredar que han renunciado a la herencia en perjuicio de los derechos de sus acreedores,
quienes deben llevar adelante una acción revocatoria y subrogatoria, dentro del límite de
su interés patrimonial sobre la parte hereditaria del renunciante, la cual no los convierte
en herederos, como tampoco convierte en heredero al renunciante, ya que el saldo vuelve
al sucesorio sea para el coheredero o herederos que actualizaron su vocación sucesoria,
sea para el Fisco.
Los acreedores solo pueden actuar por el heredero para iniciar la sucesión cuando este,
previamente intimado, no lo hace, o para continuar el trámite si el sucesor lo abandona(7).
Se ha explicado que el acreedor deberá probar su calidad de tal con cierta verosimilitud,
pero no podrá iniciar el proceso sucesorio en desmedro de ese derecho que prima facie le
corresponde al heredero, por lo que se le impone el transcurso de cuatro meses desde la
muerte del causante y acreditar la intimación al llamado a heredar para que acepte o
renuncie a la herencia (art. 2289 Cód. Civ. y Com.)
La intimación al heredero resulta necesaria a los fines de que tome posición frente a la
herencia que se le defiere, resulta claro que el silencio del heredero transcurrido el plazo
de intimación se reputa aceptante (art. 2289 Cód. Civ. y Com.). Antes de la aceptación el
heredero tiene el derecho de opción, que le confiere la facultad de elegir entre la
aceptación y la renuncia a la herencia, ambas con efectos retroactivo a la muerte del
causante.
En el caso de los acreedores del causante, bastará con acreditar su carácter, el
fallecimiento del causante y el transcurso del plazo, sin que corresponda imponerles
emprender una búsqueda a ciegas y desesperada, como así también podrán obtener
judicialmente la reducción del plazo o la facultad de activar el procedimiento según las
circunstancias en todo caso corresponderá luego al heredero acreditar la mala fe.
COMPETENCIA
Cuando se hace referencia a la competencia o a la jurisdicción se está significando cual
será el juez que intervendrá en dicho proceso sucesorio, para efectuar la correspondiente
tramitación del mismo.
De acuerdo con el párr. 1º del art. 2336 Cód. Civ. y Com.: "La competencia para entender en
el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante”
Entre las normas de Derecho Internacional Privado, se establece: "Son competentes para
entender en la sucesión por causa de muerte, los jueces del último domicilio del causante o
los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de éstos" (art. 2643
Cód. Civ. y Com.). De esta manera, el último domicilio del causante es el que determina la
competencia del juez del sucesorio. Ahora bien, cuando el causante tuviere bienes
inmuebles en el extranjero, entonces, la competencia se amplía, pues podría ser no
solamente la del último domicilio del causante sino también resultaría competente el juez
donde se encontraren dichos bienes inmuebles.
Se ha señalado, que el art. 2643 Cód. Civ. y Com. establece expresamente la jurisdicción
concurrente de los jueces del lugar del último domicilio del causante (foro personal) y los
del lugar de situación de los bienes inmuebles del difunto (foro patrimonial), en este caso,
solo respecto de los que se encuentran en el país.
No resulta admisible que contractualmente las partes puedan convenir otro juez para que
intervenga en el sucesorio. El carácter de orden público así lo impone.
FUERO DE ATRACCIÓN
El fuero de atracción es una institución mediante la cual se produce la concentración ante
el juez del sucesorio de todas aquellas acciones y cuestiones dirigidas y atinentes al
acervo hereditario.
El fuero de atracción es una cualidad de los procesos universales (sucesión, quiebra) que
consiste en la asignación de competencia en favor de un órgano judicial que interviene en
un proceso universal, con respecto al conocimiento de ciertas pretensiones vinculadas
con el patrimonio que constituye el objeto de ese proceso y que se debe liquidar.
Implica un desplazamiento de la competencia otorgando al juez del sucesorio las causas
involucradas en la sucesión del causante.
Se pretende que las decisiones relacionadas con los bienes hereditarios, resulten unívocas,
evitándose que varios jueces intervinientes resuelvan de modo distinto, aspectos que se
encuentran vinculados entre sí. La unificación en un mismo juez, por lo demás, favorece la
aplicación de justicia, evitándose nuevos conflictos derivados de posibles contradicciones
de diferentes magistrados sobre cuestiones que se encuentran íntimamente vinculadas y
que no podrían ser resueltas aisladamente cada una de ellas.
El fundamento es concentrar en un solo juez, el del sucesorio los pleitos seguidos contra
el causante y todas las demandas concernientes a los bienes que integran el acervo
hereditario pues resulta conveniente que dicho juez intervenga en el proceso donde se
involucra el patrimonio como universalidad jurídica, para que conozca las demandas dirigidas
contra el mismo y pueda, de esta manera, afectar su integridad.
Así, por medio del fuero de atracción, se logra que el juez intervenga en todas las
cuestiones atinentes al patrimonio del causante que se van a recaudar, para facilitar el
pago de las deudas, la liquidación, la división de bienes y la transmisión de la herencia bajo su
dirección. Todo ello, en beneficio de los acreedores de la sucesión y, en definitiva, del
proceso sucesorio en general.
Se ha explicado que para que los herederos, los legatarios, los acreedores y todos los que
tengan algún derecho, no se hallen expuestos a tener que litigar en una multitud de
tribunales diferentes, sea en razón del domicilio de cada uno de ellos, sea en razón de la
situación de los bienes, sea por las demandas de garantía que tendrían que interponerse
unos contra los otros, es preciso que no haya más que un solo tribunal para decidir sobre
todas las cuestiones relativas a la sucesión aun indivisa, y ese tribunal debe ser,
naturalmente, el del lugar en que la sucesión se ha abierto, desde que allí los bienes y los
negocios del difunto son más conocidos que en ninguna otra parte.
De esta manera —se ha señalado—, siendo el juicio sucesorio un proceso judicial que tiene
por fin identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los
créditos, pagar las deudas, legados y cargas, y entregar el remanente de los bienes del
causante a los sucesores, es lógico que la competencia sea asignada a un solo juez, pues a
través de dicho trámite se posibilita y asegura la transmisión de la herencia del causante a
favor de la persona o personas llamadas por la ley o por el testamento, luego de ser
atendido el pasivo hereditario.
Será él quien, durante el estado de indivisión hereditaria, deba reunir todo el activo y
pasivo que compone la herencia del causante, para, de esta manera, realizar la partición
una vez que se hayan satisfecho todas las deudas y las cargas del sucesorio. Todas estas
etapas procesales convierten en necesario la concentración en un mismo juez el mayor
número de situaciones y casos atinentes a dicha sucesión.
Caracteres del fuero de atracción:
es de orden público, de donde surge la imposibilidad de que las partes puedan renunciar
al mismo. También queda excluida la posibilidad de que el juez, de oficio, pueda apartarse
del mismo.
se caracteriza por ser unilateral. Ello significa que el fuero de atracción funciona en
sentido pasivo y no activo. De esta manera, el mentado fuero de atracción opera
cuando el causante o sus herederos como sucesores de aquel sean demandados, y no
cuando revistan la condición de actores en el proceso sucesorio.
es parcial, en virtud de que la ley establece los casos y situaciones en las cuales se
pone en funcionamiento el mismo.
funciona pasivamente, esto es, cuando el causante es parte demandada. Por lo tanto,
no funciona cuando los herederos son parte actora, por alguna cuestión derivada del
sucesorio.
reviste carácter temporario, porque resulta aplicable desde la muerte del causante
hasta la partición de la herencia. Hay que destacar, sin embargo, que las cuestiones
derivadas del acto particionario, que se presentan con posterioridad y como
consecuencia de ello, también son alcanzados por el fuero de atracción.
funciona en forma excepcional. Ello así, en virtud de que no en cualquier cuestión
vinculada a la sucesión opera la mentada atracción, sino específicamente en las
hipótesis previstas por la ley. De ahí que específicamente el legislador enumera los
casos y situaciones en que resulta aplicable el fuero de atracción.
se encuentran previsto en el Código de fondo. Indica el párr. 2º del art. 2336 Cód. Civ.
y Com.: "El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de
testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración
y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del
mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los
lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición".
Otras acciones, por más que no se enuncien quedan alcanzadas por el fuero de
atracción: las acciones de indignidad, de colación, de reducción, de petición de
herencia, la exclusión de la sucesión del cónyuge, por alguna de las causales previstas,
las relativas a la liquidación y partición del régimen patrimonial matrimonial, cuando la
extinción es por muerte, las acciones derivadas del estado de familia.
El fuero de atracción del sucesorio, funciona hasta el momento de la inscripción de la
declaratoria de herederos.
Aún cuando se haya inscripto la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad,
si no se han partido los bienes de la sucesión sigue ejerciendo el fuero de atracción-
Otra posición considera que el fuero de atracción se extiende hasta la partición.
CASO DE HEREDERO ÚNICO
Caracterización>> Podría suceder que en la sucesión del causante se presente un solo
heredero a recibir la herencia. En cuyo caso, se contempla una disposición legal expresa ,
otorgando la facultad a los acreedores del sucesorio a plantear las acciones en el domicilio
de heredero único, como otra alternativa distinta a la del juez donde se está tramitando
la sucesión del causante.
Acumulación de procesos sucesorios. Sucesión testamentaria e intestada>> En materia de
tramitación del proceso sucesorio se presentan situaciones en las cuales se solicita la
tramitación de dos o más procesos sucesorios ante el mismo juez.
DERECHO APLICABLE
El derecho aplicable implica determinar qué ley o leyes deberán ser aplicables a la sucesión.
No hay que confundir el derecho o la ley aplicable al sucesorio, con la competencia o
jurisdicción. La jurisdicción o competencia refiere al juez que intervendrá en el proceso
sucesorio, para la tramitación del mismo.
En cambio, la ley aplicable hace referencia al derecho aplicable en dicho proceso sucesorio.
Históricamente han existido dos sistemas de ley aplicable en materia de derecho
sucesorio.
Unidad sucesoria. El sistema de la unidad sucesoria ve en la sucesión mortis causa una
prolongación de la personalidad del difunto. Pregona la aplicación de una sola ley al
sistema de transmisión sucesoria, coherente con la idea de prolongación de la
personalidad del difunto.
Pluralidad sucesoria. El sistema de la pluralidad sucesoria, considera como objeto de la
transmisión el reparto de los bienes que pertenecen al causante. Se entiende que
existirán tantas leyes en la sucesión del causante, como bienes existentes en distintos
países. Así, la ubicación del bien determinará la aplicación del derecho del lugar donde se
encuentra el bien. Puede ocurrir que si hay varios bienes en distintos países en dicha
sucesión se aplicarán más de una ley o derecho.
Régimen argentino- se consagra, como principio general, el sistema de la unidad sucesoria
—el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento—, lo cierto es que
nuestra legislación admite excepciones a dicho principio, lo que relativiza la puridad del
sistema.
Aun cuando la ley aplicable en la sucesión sea la ley del último domicilio del causante,
cuando hubiere bienes inmuebles en dicha sucesión, estos se regirán por el derecho del
lugar de ubicación del bien.
Cuando existen bienes del causante en diferentes jurisdicciones internacionales existirán
tantas sucesiones como bienes relictos haya repartido en distintos países y cada uno de
esos procesos se regirá conforme la ley del país respectivo, por aplicación del sistema de
la pluralidad o fraccionamiento.
Ley aplicable y el derecho transitorio
Se ha destacado que el derecho aplicable a la sucesión del difunto es el vigente al
momento de su fallecimiento. Es decir que para saber cuál es el derecho aplicable a una
sucesión debe estarse al derecho que estaba vigente al día de la muerte del causante
De esta manera, el punto de distinción está dado por el fallecimiento del causante, en
virtud de que es en ese momento en donde se produjo la transmisión de los derechos y
obligaciones del causante. No hay que confundir la apertura de la sucesión —momento de
la muerte del causante— con la apertura del proceso sucesorio, pues la iniciación de este
último resulta irrelevante a los fines de determinar la ley aplicable a la sucesión. .
Trámite ante una sucesión testamentaria
Debemos distinguir según se trate de un testamento por acto público o de un
testamento ológrafo.
En el primer caso: "Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe
presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre" (párr. 1º del art. 2339 Cód. Civ. y
Com.).
Si el causante hubiere testado por acto público, corresponderá a quien abre la sucesión
presentarlo, cuando quien pretende la apertura del proceso sucesorio sea, precisamente,
el heredero testamentario, o en su caso, cuando inicia la sucesión otro heredero, debe
denunciar la existencia del testamento, indicando el lugar donde se encuentra el
documento.
En la segunda hipótesis: "Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado judicialmente
para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado
del documento, y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y de la firma del
testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el
principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún
interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no
impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso
contencioso" (párr. 2º del art. 2339 Cód. Civ. y Com.).
Cuando el testador hubiere otorgado un testamento ológrafo, el beneficiario deberá
presentarlo a la sucesión para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a
controlar y verificar la constancia del estado del documento.
Además, deberá procederse a comprobar la autenticidad de la escritura y la firma del
testador. Todo ello, mediante pericia caligráfica.
La particularidad del nuevo régimen es que es que el reconocimiento de la firma del
testador deberá realizarse mediante pericia caligráfica.
De esta manera, se cambia el criterio anterior, en el que el instrumento, sin perjuicio de su
protocolización, era válido por sí mismo, sin necesidad de efectuar pericia caligráfica del
referido instrumento, si nadie lo cuestionaba. La jurisprudencia, en ese sentido, había
resuelto que si la carga de acreditar la invalidez del testamento pesa, por imperio legal
sobre el actor nulidicente, y él no probó la causal de nulidad alegada, esto es, en el caso,
que el texto del documento no fue escrito por la causante, en tanto los peritos dijeron
que los elementos acompañados no eran suficientes para expedirse con certeza, ello
implica que el presupuesto de la acción entablada no fue acreditado, por lo que
corresponde su rechazo.
Una vez efectuado los trámites indicados, el juez procederá a rubricar el principio y fin de
cada una de sus páginas para, finalmente, mandarlo a protocolizar.
Finalmente, se debe protocolizar el testamento ológrafo. Se explicó —en tal sentido— que
con la obligatoriedad de la protocolización del testamento ológrafo se persigue su
conversión en instrumento público y su resguardo de una eventual pérdida o daño.
Constituye una medida cautelar, no entraña ninguna decisión sobre la validez del
testamento y no afecta derecho de los interesados en impugnarlo, ni implica cosa juzgada,
por lo que puede ser atacado por las partes contra quien se oponga.
De esta manera, con la protocolización del testamento ológrafo queda definitivamente
reconocido para producir sus efectos propios.
Por lo demás, la protocolización del testamento no obsta que el documento sea
impugnado por la autenticidad del mismo, ni tampoco impide cuestionar la validez del
testamento por proceso contencioso.
Así, el instituido heredero luego de la protocolización del testamento posee un título apto
para ser ejecutado y el que niegue su eficacia debe acatarlo incumbiéndole la carga de la
prueba
Trámite ante una sucesión intestada
Cuando se trata de una sucesión intestada, la ley también indica el procedimiento a seguir
en el correspondiente proceso sucesorio.
En efecto, el procedimiento se halla indicado en el art. 2340 Cód. Civ. y Com.: "Si no hay
testamento, o éste no dispone de la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar
si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros herederos. Justificado el
fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente, y se dispone la
citación de herederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, por edicto publicado por un día en el diario de publicaciones
oficiales, para que lo acrediten dentro de los treinta días".
Cuando en la sucesión que se abre no hay testamento, o si los hay cuando el mismo no
disponga la totalidad de los bienes que componen el acervo hereditario, el interesado debe
manifestar si el derecho que pretende le corresponde en forma exclusiva o si, en cambio,
hay otro u otros herederos que concurren a la sucesión del causante.
Justificado el fallecimiento y acreditada su condición de heredero, se deberá notificar a
los demás denunciados en el expediente, disponiéndose la citación de herederos,
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho en dicha sucesión.
Se indica que se debe efectuar la citación por edicto publicado por un día en el diario de
publicaciones oficiales. Una vez realizada la publicación, tendrán treinta días para
presentarse quienes pretendan acreditar su derecho a la sucesión.
Declaratoria de herederos y aprobación formal del testamento
a) Declaratoria de herederos -> El auto de declaratoria de herederos es la forma en que
se declara judicialmente la calidad o condición de heredero.
La declaratoria de herederos es el reconocimiento judicial de la calidad de heredero. La
misma no constituye una sentencia. Es un reconocimiento de la calidad o condición de
heredero.
El auto de declaratoria de herederos es una "resolución judicial que no causa estado", por
lo que no hace cosa juzgada. De ahí que tal reconocimiento no constituye cosa juzgada
material ni cosa juzgada formal. La fórmula que en la práctica judicial se utiliza en el auto
de declaratoria de herederos es el de declarar como "únicos y universales herederos"
Asimismo, la declaratoria de herederos se dicta "en cuanto hubiere lugar a derecho". Se
explicó que ello tiene su fundamento en que la misma se dicta con relación a quienes se
hubieren presentado en el proceso y hubiesen acreditado el vínculo con el causante, pero
dejando a salvo el derecho de otros a ser declarados herederos, que no estuvieren
presentados al momento del dictado de la declaratoria, pero que podrían hacerlo en
cualquier momento.
La declaratoria de herederos tiene un carácter meramente declarativo, pues no tiende a
resolver una cuestión controvertida, sino solamente declarar un derecho.
Para su reconocimiento deben acreditar la muerte del causante y el respectivo título,
sobre el cual se sustenta su llamamiento; tales como las partidas del Registro Civil, la
libreta de familia, la sentencia del juicio de filiación.
Por lo que se requiere acreditar el vínculo de parentesco o, en su caso, matrimonial, con el
título formal, es decir, el instrumento en donde consta tal circunstancia. Tratándose de
cónyuges, se acredita con el título de donde emana la celebración del matrimonio-
Ahora bien, podría suceder que la persona no tenga la prueba directa del instrumento, en
donde consta el vínculo familiar alegado. En cuyo caso, como excepción, y cuando se
justifica la imposibilidad de presentar prueba directa, se autoriza que dicho vínculo sea
probado por otros medios de prueba.
Finalmente, habrá que decir que cuando todos los herederos están de acuerdo, podría
evitarse acreditar el título correspondiente. En efecto, los códigos procesales civiles y
comerciales de las distintas jurisdicciones reconocen lo que se denomina "admisibilidad de
herederos". Ello se configura si todos los herederos, por unanimidad, admiten que alguien
que no tiene título para acreditar su condición de heredero, es, sin embargo, heredero. En
tales situaciones, podrá ser incluido en la declaratoria de herederos, a los fines de que sea
declarado tal en dicha sucesión.
Cuando un hijo extramatrimonial que no había sido reconocido voluntariamente por su
padre y que tampoco ha habido una acción de filiación reclamando el vínculo respectivo en
vida del progenitor, luego del fallecimiento, si pretende heredar, debería iniciar el
correspondiente juicio de filiación post mortem patris, a los fines de acreditar su
condición de hijo y, en consecuencia, presentarse a la herencia como heredero. Frente a
ello, se permite que, si todos los coherederos que se han presentado en la sucesión
reconocen que se trata de un hijo extramatrimonial del causante, para evitar que tenga
que hacer una acción de filiación a tales fines, admiten que se lo incluyan en la respectiva
declaratoria de herederos. Ahora bien, dicha admisibilidad es a los solos fines del derecho
hereditario. Por lo tanto, la declaratoria de herederos que lo incluye como tal, no implica
una prueba de la calidad de herederos para cualquier otro fin que pretenda alegar su
condición de hijo. Si pretende algún derecho derivado de la filiación deberá entablar la
correspondiente acción de reclamación de filiación post mortem patris.
Utilidad. Aun cuando la declaratoria de herederos no constituye formalmente una
sentencia, pudiendo ser modificada o alterada en el futuro, es indudable su importancia
práctica, dado que frente a terceros implica el reconocimiento formal de la calidad o
condición de herederos, resultando plenamente oponible a ellos.
Utilidad >> Aun cuando la declaratoria de herederos no constituye formalmente una
sentencia, pudiendo ser modificada o alterada en el futuro, es indudable su importancia
práctica, dado que frente a terceros implica el reconocimiento formal de la calidad o
condición de herederos, resultando plenamente oponible a ellos.
A su vez, y dado que no hace cosa juzgada, la declaratoria de herederos es susceptible de
modificación, en virtud de ampliaciones que fueren pertinentes, por presentarse con
posterioridad algún heredero con mejor o igual derecho.
Por otro lado, puede estar sujeta a una acción de nulidad. Por ello, cuando en el curso del
proceso sucesorio se omite o se cumple en forma irregular (p. ej., falta de publicación de
edictos, o que haya sido dictada por juez incompetente) alguna de las formas establecidas,
puede plantearse la nulidad de la declaratoria de herederos, mientras esta no haya sido
consentida, por quien tenga interés
b) Aprobación formal del testamento -> es el medio por la cual los herederos
testamentarios son colocados en la investidura de la calidad de herederos. es el
equivalente a la declaratoria de herederos.
Los herederos que han sido llamados por la ley serán investidos en su condición de tales
mediante el auto de declaratoria de herederos, mientras que los herederos que han sido
instituidos mediante un testamento, por voluntad del causante, serán investidos de su
calidad de herederos, mediante el auto de aprobación formal del testamento.
INVENTARIO Y AVALÚO
El inventario constituye la descripción integral del contenido de la herencia, comprensivo
de todo el activo y el pasivo transmisible por causa de muerte.
El párr. 1º del art. 2341 Cód. Civ. y Com. determina: "El inventario debe hacerse con citación
de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido".
El inventario en principio debe ser judicial.
De acuerdo con el párr. 2º del art. 2341 Cód. Civ. y Com.: "El inventario debe ser realizado
en un plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado
judicialmente a los herederos a su realización".
De conformidad a ello, surge implícitamente que los herederos, en principio, no están
obligados a hacer el inventario, sino a que dicha obligación recién nacerá cuando han sido
intimado judicialmente para su realización. Con tal circunstancia, nace la obligación legal de
efectuar el respectivo inventario de los bienes.
La intimación debe ser necesariamente judicial, no siendo suficiente una intimación
extrajudicial, por fehaciente que fuera. Por lo demás, el plazo comienza a correr desde el
momento en que se hubiere efectuado la intimación judicial a los herederos.
Denuncia de bienes en sustitución del inventario
Dice el art. 2342 Cód. Civ. y Com.: "Por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa
indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el
inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley".
Como principio general, se respeta la voluntad de los copropietarios de la herencia, en
ejercicio de la autonomía de la voluntad, para que puedan presentar la denuncia de los
bienes, evitando realizar la valuación de los bienes que integran el sucesorio. Tal decisión
cede si algún heredero no está de acuerdo con ello y solicita la correspondiente valuación
de dichos bienes. El derecho a pedir la valuación es reconocido individualmente en su calidad
de heredero, por lo que no se puede imponer la voluntad de la mayoría de evitarlo.
Por ello, se dijo que, si el heredero ya ha presentado la denuncia de bienes, deberá
confeccionar otro inventario, para que la omisión no le genere la extensión de la
responsabilidad frente a las deudas del causante y cargas de la herencia
El avalúo consiste en la asignación de un valor a los bienes que integran el acervo
hereditario. La misma se encuentra íntimamente vinculado al inventario, pues la valuación
será, en definitiva, el mecanismo por el cual se le otorga un valor a dichos bienes
inventariados.
Señala la primera parte del art. 2343 Cód. Civ. y Com.: "La valuación debe hacerse por quien
designen los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos
plenamente capaces o, en caso contrario, por quien designa el juez, de acuerdo a la ley
local".
La valuación adquiere trascendencia por cuanto muchas veces los coherederos no se
ponen de acuerdo en el valor de los mismos, y solicitan nuevas valuaciones. De ahí que
resulta importante quiénes realizan tal valuación. Cuando los coherederos, por unanimidad,
acuerdan quién será el encargado de hacer la valuación no habrá inconvenientes, pues aun
cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de cuestionar el monto atribuido a los bienes,
lo cierto es que al haber unanimidad se presume menor posibilidad de conflicto. La ley
requiere que, para que los coherederos elijan quién hará la valuación, deberán ser mayores
y capaces. No habiendo unanimidad, es decir, cuando algún coheredero no esté de acuerdo
con el propuesto por los demás, la persona que debe realizar el avalúo será elegida por el
juez.
Respecto del valor, la ley establece un criterio, que debe respetarse por parte de quien
realiza la valuación. Establece el art. 2343 Cód. Civ. y Com., en su última parte: "El valor de
los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición". Si fija como
momento aquel que sea más cercano a la partición, para evitar las fluctuaciones
económicas entre dicha valuación y el acto particionario.
Por lo demás, con ello se garantizaría mantener la igualdad de todos los herederos, que
constituye la esencia de la partición.
Impugnaciones
El inventario y avalúo o la denuncia de los bienes del sucesorio pueden ser controvertidos,
mediante las respectivas impugnaciones. Todas aquellas personas que tienen algún
derecho declarado por la ley en la sucesión, podrán realizar las impugnaciones que estimen
pertinente.
Si la impugnación prospera y se demuestra que la tasación no ha sido correcta, entonces
el impugnante tiene derecho a la retasa, sea parcial o total, según las circunstancias del
caso
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO SUCESORIO
Desde el momento de la muerte del causante y hasta la respectiva partición de la
herencia, pueden plantearse en el sucesorio, medidas cautelares en protección de los
bienes de la herencia, con los alcances y extensiones que la circunstancia particular así lo
requiera, a criterio del juez interviniente.