Derecho Administrativo
Derecho Administrativo
Se llega al concepto de derecho administrativo a través del concepto de Estado. El advenimiento del Estado de
Derecho fue el resultado de la convergencia de ciertas circunstancias, entre las que se destacan las revoluciones
inglesa (1688) y francesa (1789), la emancipación americana (1776) y las teorías políticas enunciadas por
Montesquieu (división de poderes) y Rousseau (la ley como expresión de la voluntad general).
Estado de Derecho: forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos de los
ciudadanos, mediante el sometimiento de la Administración a la ley.
ESTADO
Es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el presente. Es un ente orgánico unitario,
estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder.
Según Raneletti el poder de imperium del Estado, también llamado poder público o poder etático, es uno y único.
La división de poderes no es sino la distribución del poder etático entre distintos centro o complejos orgánicos para
el ejercicio preferente, por parte de cada uno de ellos, de determinada función, todas ellas destinadas al
cumplimiento de los cometidos estatales. Pero los que están separados o divididos son esos centros, no el poder.
Tipos de Estado
1) Unitario: Existe un solo ordenamiento jurídico.
2) Federal: Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos:
Federal o nacional.
Provincial o local: Las provincias ejercen el poder que no han delegado a la Nación; así pues, se
reservan la facultad de dictar leyes de orden administrativo.
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3) Jurisdiccional o judicial: La que se ocupa de resolver una controversia en materia jurídica entre dos partes
con intereses contrapuestos, imponiendo una decisión a las mismas con fuerza de verdad legal. La actividad
judicial continúa y completa la legislativa. Mientras que la legislación establece un ordenamiento jurídico, la
justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se ejerce respecto de actos concretos, en los
cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. Es la función del Poder Judicial.
4) Contralor: A partir de la reforma de 1994 se han creado órganos que sólo tienen funciones de control, tales
como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, etc. Otros organismos ejercen funciones de
control, por delegación del poder estatal; estos organismos tienen poder de policía, que es una función
administrativa.
La tarea del derecho administrativo es arbitrar los cauces jurídicos necesarios para la defensa de los derechos
colectivos, asegurando la realización de los intereses comunitarios.
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Formales: Normas jurídicas (CNA, ley, reglamento).
2) DIRECTAS O INDIRECTAS:
Directas: Normas jurídicas.
Indirectas: Doctrina, jurisprudencia, dictámenes de la Procuración del Tesoro Nacional (su titular es el
jefe de todos los abogados del Estado).
3) MEDIATAS O INMEDIATAS:
Mediatas: Doctrina, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho, tratados
internacionales.
Inmediatas: norma jurídica.
Los 10 tratados sobre derechos humanos incluídos en el mencionado inciso 22 del artículo 75 de la Constitución
son:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Convención sobre los Derechos del Niño
Los fallos de los organismos creados a raíz de pactos de derechos humanos, como la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, creada por el Pacto de San José de Costa Rica, no tienen imperium sobre los estados; sus
sanciones son de tipo moral.
Constitución Nacional
Gran número de disposiciones relacionadas con el derecho administrativo se encuentra en la CNA:
Reconocimiento como persona jurídica pública del Estado Argentino (art. 35).
Establecimiento de la integración unipersonal del P.E. (art. 87).
Establecimiento del término del mandato del P.E. (art.90).
Establecimiento de las atribuciones del P.E. (art.99), entre las que se cuenta la potestad reglamentaria (inciso
2).
Creación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100), en la que el Presidente de la Nación delega
funciones administrativas (inciso 1).
Ley
La ley puede ser:
formal: Es la sancionada por el Congreso; recibe un número identificatorio.
material: Es el instrumento de naturaleza legislativa que no proviene del Poder Legislativo (v.g.: reglamento,
decreto)
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1) Es una norma jurídica de alcance general, abarca a un número indeterminado o determinable de personas.
2) Excepcionalmente puede haber leyes que se refieran a una situación particular, por ejemplo el otorgamiento
de pensiones graciables o subsidios. En esto se diferencia del reglamento que siempre tiene alcance general.
3) Regula situaciones impersonales (excepto lo dicho en el punto anterior).
4) Regula situaciones abstractas.
5) Es de cumplimiento obligatorio.
6) Si no tiene fecha cierta, tiene vigencia desde el octavo día de su publicación oficial.
7) Si no se establece fecha para el fin de su vigencia, el mismo opera por principios generales; así, por ejemplo
una ley deroga a otra de igual categoría, salvo que se trate de una ley especial anterior (las leyes especiales
sólo pueden ser derogadas por leyes especiales.
Respecto del lugar y tiempo de aplicación de las leyes, debe tenerse en cuenta que se aplican:
1) Dentro del territorio nacional;
2) extraterritorialmente, en los buques de bandera nacional en alta mar, embajadas, representaciones
diplomáticas.
3) Respecto del tiempo de aplicación, el principio general emanado del Código Civil es que las leyes no tienen
efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. La Suprema Corte tiene pacífica jurisprudencia en materia
impositiva: por tratarse de leyes de orden público pueden ser de aplicación retroactiva (v.g.: Ley de
Convertibilidad). Recordemos que las leyes de orden público son aquellas que tienen que ver con la
seguridad, que no se pueden dejar de lado por voluntad de las partes y que responden a un interés colectivo y
general.
Decreto-ley
La doctrina nacional considera que es decreto-ley la norma de naturaleza jurídica dictada durante un gobierno de
facto. Bielsa considera que el decreto-ley es decreto por su forma y ley por su contenido jurídico.
No se derogan una vez restablecida la regularidad constitucional para no crear anormalidad jurídica. Su
derogación compete al órgano legislativo.
Reglamento o decreto
El decreto siempre emana del P.E.N. El reglamento puede emanar de diferentes órganos.
Los reglamentos constituyen una fuente cualitativa y cuantitativa del derecho administrativo; además son leyes en
sentido material y gozan de las mismas características de la ley, excepto que nunca son, como a veces las leyes,
de alcance individual.
La derogación de los reglamentos puede ser expresa o tácita; es expresa cuando así lo establece el reglamento
posterior; es tácita cuando la nueva reglamentación es incompatible con la anterior.
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hay delegación de facultades cuando una autoridad investida de un poder determinado, hace pasar el ejercicio
de este poder a otra autoridad o persona, descargándolo sobre ella; pero agregaba que existe una distinción
fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley, y la de conferir cierta autoridad al órgano ejecutivo
a fin de regular los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Dijo la Corte que si bien
una verdadera delegación es inadmisible en nuestro ordenamiento, no lo es una mayor participación del
ejecutivo en la instancia reglamentaria. A partir de la reforma constitucional de 1994, el art. 76 de la CNA
prohibe la delegación legislativa en el Ejecutivo, con 2 excepciones, y siempre que la delegación sea aprobada
a priori:
materias determinadas de administración, o
emergencia pública.
4) de necesidad y urgencia: Es una herramienta del ordenamiento jurídico existente en todo los países. En
nuestro país compete a la Comisión Bicameral Permanente el tratamiento de estos reglamentos, al no estar la
misma aún en funcionamiento hay posturas encontradas en la doctrina:
Al no estar reglamentada la Comisión Bicameral Permanente, el Ejecutivo no puede emitir este
tipo de reglamentos, ya que configura un caso de inconstitucionalidad de los mismos.
Si la Comisión Bicameral no está reglamentada, tal mora es atribuible al Poder Legislativo, por lo
tanto el Ejecutivo no hace más que disponer de las facultades conferidas por la CNA: según el art.
99, inc. 3, el Presidente de la Nación actúa como colegislador, al ser el responsable de la
promulgación y publicación de las leyes.
Amén de la cuestión de la falta de definición de lo que es “necesidad y urgencia”, hay materias que están siempre
excluídas de estos reglamentos: penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos. Todo decreto de
necesidad y urgencia requiere del acuerdo general de los ministros (con el cual éstos adquieren responsabilidad
solidaria), y su sometimiento a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, para que ella controle la
constitucionalidad del reglamento y eleve su dictamen al plenario de cada Cámara también en el plazo de 10 días.
Jurisprudencia administrativa
La jurisprudencia está constituída por las sentencias judiciales concordantes sobre un mismo punto. Su misión es:
explicativa: si la ley es oscura, su aplicación por los órganos judiciales supone aclarar y fijar su alcance;
supletoria: la jurisprudencia debe dar solución a los casos que la ley no ha previsto;
renovadora: la jurisprudencia prolonga la vigencia de la ley, y hace flexibles y duraderos sus principios.
Doctrina
Son los estudios científicos acerca de determinadas cuestiones. Es la opinión de los estudiosos de una rama del
derecho y las soluciones que proponen. La doctrina estudia la legislación y también la jurisprudencia y hace las
observaciones que estima pertinentes. No tiene fuerza obligatoria.
Costumbre
Es una fuente no escrita que resulta de la práctica constante y uniforme de un comportamiento con la convicción
de que responde a una obligación jurídica. Por tanto tenemos que la costumbre se caracteriza por su:
Uniformidad en el modo de realización del hecho;
Repetición constante e ininterrumpida del hecho;
Generalidad de la práctica del hecho; y
Duración de la práctica por cierto tiempo.
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Tratados internacionales
Constituirán fuente si contienen normas pertinentes.
Criterio de diferenciación
Las personas jurídicas privadas se rigen por el derecho privado. Las personas jurídicas públicas por el derecho
público.
Las personas jurídicas públicas están desempeñadas por funcionarios públicos, el patrimonio que les sirve de
sustento son los fondos públicos, la actividad que realizan se lleva a cabo a partir del acto administrativo, las
cuestiones que los involucren y sean llevadas a la justicia lo serán por ante el fuero contenciosos administrativo
federal. Además poseen prerrogativas que hacen al poder público y están sujetas a fiscalización estatal.
1) Soberanía: El Estado Nacional no reconoce ningún otro poder superior a sí mismo. Admite excepciones, ya
que por ejemplo el Estado Argentino reconoce que dentro del Mercosur hay un tribunal más alto que la Corte
Suprema. la soberanía pertenece al Estado Nacional.
2) Autonomía: La entidad autónoma es la que se da sus propias normas y se rige por ellas; estas normas deben
dictarse dentro del marco normativo general dado por un ente superior. Así las provincias, de acuerdo al art. 5
de la CNA son entes autónomos porque se dictan sus propias constituciones siempre que aseguren su
administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria, en cuyo caso la el Gobierno federal
garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. La autonomía implica autarquía.
3) Autarquía: Es la capacidad de administrarse a sí mismo. La entidad autárquica recibe la ley de afuera, no se
da sus propias normas. Los entes autárquicos nacen por ley o por decreto y dependen del Estado Nacional.
La autarquía puede ser:
territorial: supone una base geográfica en la cual el ente desarrolla su actividad (municipios).
funcional o por servicios: supone una diferencia con base técnica (BCRA, BNA, UBA).
Administración Pública descentralizada. (autoridades autárquicas).
4) Autarcía: Es la autosuficiencia económica. Es la que menos atribuciones tiene.
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Personas: aquellos seres humanos que actúan por el órgano.
Jerarquía
Significa que los superiores imparten órdenes a los inferiores a efectos de cumplir con órdenes que les han sido
encomendadas. Existe una excepción vertical que reina en toda la organización administrativa: el Presidente de la
Nación está exento de la subordinación jerárquica porque es el jerarca máximo y no tiene sobre él ningún superior.
Todos aquellos funcionarios que se encuentran en el mismo nivel tienen la misma jerarquía. En sentido horizontal,
los ministros tienen la misma jerarquía.
El principio de la jerarquía sirve para la atribución de tareas y para ejercer el control sobre el cumplimiento de lo
ordenado. Existen funcionarios de staff que, por tanto, están fuera de la jerarquía.
Competencia
Aptitud legal que tiene un órgano para actuar. Es el conjunto de atribuciones, poderes o facultades que le
corresponden a un órgano en relación con los demás; cuando se crea el órgano se establece legalmente qué es lo
que tiene que hacer.
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Consecuentemente la competencia es obligatoria. La norma dice: "Su ejercicio constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente".
Competencia no es lo mismo que capacidad. Las personas privadas tienen capacidad, las públicas tienen
competencia. En el derecho privado el principio es la presunción de capacidad hasta tanto se demuestre lo
contrario; en el derecho público es a la inversa, un órgano no será competente hasta tanto una norma lo habilite
para el cumplimiento de determinada función.
Los caracteres de la competencia emanan del artículo 3 de la ley 19549; la competencia es:
1) De origen legal:, resulta de la CNA, de la ley y de los reglamentos dictados en su consecuencia.
2) De ejercicio obligatorio: la competencia es una carga y no un derecho subjetivo.
Improrrogable: la competencia es improrrogable. Este principio opera siempre (cualquiera sea el criterio territorial,
objetivo o funcional de la competencia), a menos que esté permitida la delegación o sustitución. Estos dos
institutos son de naturaleza unilateral (decididos por la propia Administración); la competencia administrativa no
puede ser prorrogada por acuerdo con los particulares.
acepta 2 excepciones, en las cuales la competencia se desplaza:
delegación: Cuando un superior la transfiere a un inferior, como por ejemplo la
delegación que hace el Presidente de la Nación de las funciones administrativas en el
Jefe de gabinete de ministros. La delegación debe ser expresamente autorizada, en
caso contrario no es procedente.
avocación: Es la inversa de la anterior: la competencia de un inferior es asumida por
un superior. La avocación es procedente a menos que una norma la prohiba
expresamente.
La competencia del organo suerge de la la Constitución (arts. 75, 99 y 116), los tratados, la ley o los reglamentos.
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Pública, así como intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de
fondos públicos. Se expresa a través de dictámenes, los cuales no son vinculantes.
Comisión Bicameral Permanente: Se ocupa de los decretos de necesidad y urgencia, como se vio
anteriormente.
Comisión Revisora de Cuentas:
Defensor del Pueblo: Organismo independiente, contemplado en el art. 86 de la CNA; cuyo titular es
designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 de los presentes, siendo reelegible una
sola vez, y que tiene legitimación procesal, es decir que puede iniciar juicios. Son sus funciones la
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantía ante hechos, actos u
omisiones de la Administración Pública, así como el control del ejercicio de las funciones
administrativas públicas.
3) PODER JUDICIAL:
Proceso judicial.
ACTO ADMINISTRATIVO
Acto administrativo es toda declaración de voluntad administrativa; es decir que es una decisión que toma un
órgano de la Administración Pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado.
El acto jurídico (que siempre produce efectos jurídicos) tiene por objeto la adquisición, modificación o extinción de
derechos u obligaciones. El acto administrativo no es sino una de las especies del acto jurídico (que es el género),
y tiene efectos jurídicos sobre el destinatario o administrado.
Aunque el acto administrativo no es la única forma de manifestarse que tiene la Administración Pública, si es el
único acto atacable.
2) POR SU FORMACIÓN:
Unilateral: No toma en cuenta el deseo o voluntad de l adminitrado.
Bilateral: Cuando la voluntad del particular contribuye a la formación del acto. Es el supuesto de los
contratos administrativos.
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habido acto. Existe un elemento subjetivo (voluntad, capacidad) que se da por hecho aun cuando no surge
del texto de la ley 19.549. El resto de los requisitos esenciales surge del art. 7º de la citada ley y ellos son:
Competencia: Aptitud legal que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar, la materia, el tiempo
y el grado.
Causa: Son los antecedentes y circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de
emitirse el acto, considerados por la Administración para el dictado del mismo. Por ejemplo, la falta
de presentación de una DD.JJ configura una circunstancia de hecho; la presentación en tiempo y
forma configura un antecedente de derecho.
Motivación: Es la expresión de las razones que han llevado al órgano administrativo a dictar el acto,
así como la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que preceden y lo
justifican. La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y puede afectar la validez del
acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente: sus decisiones deben expresar
los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto
Objeto: Es la resolución adoptada por la Administración Pública en el caso concreto, es el efecto
práctico que se pretende obtener con el acto. De acuerdo a lo establecido en el inciso. c del art. 7º de
la ley 19.549, el objeto:
debe ser física y jurídicamente posible; es físicamente imposible cuando no es posible in
rerum natura, es jurídicamente imposible cuando está prohibido por la ley.
debe decidir todas las peticiones formuladas, pudiendo introducirse otras cosas no solicitadas.
Si la Administración introduce una nueva cuestión, no puede resolver hasta tanto el
administrado conteste por dicha cuestión ya que, en caso contrario, se estaría violando el
derecho de réplica. Las nuevas cuestiones introducidas por la Administración no pueden
afectar derechos adquiridos.
Procedimientos: Son los pasos que deben darse previamente a la emisión del acto (cuando se trata
de pasos posteriores a la emisión del acto, se trata de lo que la ley entiende como forma y que
desarrolla en el art. 8º). En los casos en que la resolución, es decir el acto, pudiere afectar derechos
constitucionales, la Administración, previo dictado del acto, debe solicitar el dictamen al Departamento
Legal que corresponda al órgano; este dictamen no es vinculante.
Finalidad: El fin del acto administrativo consiste en la satisfacción del interés público. Es el objetivo
tenido en cuenta por el legislador al redactar la norma; no se pueden perseguir fines encubiertos, es
decir que la finalidad no debe ser contraria a la ley. Es muy difícil encontrar el vicio en la finalidad. El
fin siempre está reglado de acuerdo a nuestro derecho positivo y la discrecionalidad puede ejercerse
sólo con respecto al objeto del acto; es decir que la Administración Pública no puede, en ejercicio de
sus facultades discrecionales, violar la finalidad del interés público señalada por la norma.
2) FORMA: Se refiere al modo en que, posteriormente al dictado del acto, la resolución llega a conocimiento del
administrado. Las formas, en derecho administrativo, cumplen fundamentalmente una función de garantía,
tanto de los derechos de los administrados como de la legalidad que debe existir en la actividad administrativa.
En general, el acto administrativo debe ser escrito, fechado y firmado por la autoridad emisora.
Excepcionalmente pueden admitirse otras formas: verbal (es la forma generalmente usada cuando se trata de
la actividad de policía), gráfica (por ejemplo, los carteles de señalización de tránsito).
Silencio administrativo: Cuando la Administración Pública calla, vencido el plazo correspondiente (si
la norma en cuestión no establece plazo, el máximo es de 60 días) debe entenderse tal situación
como una negativa a la petición del administrado; vencido tal plazo el interesado debe requerir pronto
despacho, y si pasados 30 días la falta de pronunciamiento continúa, deberá considerarse que hay
silencio de la Administración, habilitando al administrado para recurrir a la vía judicial. (art. 10).
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3) La Administración puede, de oficio o a pedido de parte, suspender la ejecución del acto si el mismo afecta al
interés público o si se alega fundadamente la nulidad absoluta del acto.
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Regulación residual: La que está implícita en los art. 28 y 33 de la CNA, por no pertenecer a la
regulación directa o indirecta.
2) ACTIVIDAD DISCRECIONAL: La que no depende de normas legislativas concretas y preexistentes que la regulen.
Ello no implica arbitrariedad. Las facultades discrecionales le permiten al órgano cierta libertad para elegir
entre uno u otro curso de acción, o para hacer una cosa de una u otra forma. La necesidad de dejar a la
Administración Pública cierta actividad discrecional deriva de la circunstancia de que es imposible para el
legislador tener una visión exacta de los elementos concretos que, al menos en parte y en ciertos casos,
condicionan la oportunidad de la decisión administrativa. Las facultades discrecionales pueden derivar de:
fórmulas elásticas: Son las fórmula jurídicas indeterminadas (bienestar general, interés público, etc.)
normas insuficientes: Al no haber un criterio preexistente, la resolución depende del criterio del
agente administrativo.
1) NULIDAD ABSOLUTA: Los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse (art. 14). Los vicios que tornan
nulo de nulidad absoluta un acto administrativo pueden ser de dos tipos:
VICIOS GENERALES DE LOS ACTOS JURÍDICOS:
a) Error esencial: Cuando se excluye la voluntad de la Administración (error en la persona,
error en el objeto).
b) Dolo: El dolo es toda aseción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. El
dolo difiere del error en que es intencional. Para que el dolo ocasione la invalidez del acto
administrativo debe ser grave y determinante de la acción del agente. Sea que el dolo
fuera propio del agente o del administrado o de ambos, el acto administrativo resultará
nulo de nulidad absoluta.
c) Violencia física o moral: La violencia que se ejece sobre el funcionario puede ser física
o moral, aun cuando esta última va acompañada de actitudes que pueden hacer presumir
una violencia física. En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el acto
resultará nulo de nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de la Administración ha
quedado excluida.
d) Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementos resultan veraces.
VICIOS ESPECÍFICOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:
a) Incompetencia: Puede ser por razón de:
territorio: Se produce si el órgano actuante excede el ámbito físico dentro del cual
debe ejercer su competencia.
materia: El órgano administrativo debe realizar las funciones que específicamente
le competen, debe actuar dentro de la esfera de competencia que le corresponde.
La competencia de cada órgano de la Administración Pública está señalada por la
norma. Si un órgano administrativo dictara un acto con contenido judicial, o si
invadiera la esfera de atribuciones pertenecientes a otro órgano de la
Administración, dicho acto sería nulo de nulidad absoluta.
tiempo: Se produce si el agente decide antes (todavía no asumió) o después (ya
cesó en sus funciones) del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente
posible .
grado: El inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del
superior, ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva
competencia del inferior por razones tecnicas.
b) Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o
cuando se funda en hechos inexistentes o falsos.
c) Falta de motivación: Si el acto está fundado en elementos falsos es arbitrario y por ello
nulo. También es nulo de nulidad absoluta el acto ilógicamente motivado, es decir cuando
se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza. La
omisión de la motivación da origen a la nulidad absoluta, ya que no sólo se trata de un
vicio de forma sino también de un vicio de arbitrariedad.
d) Vicios en el objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto, o cuando se
tratara de un acto física o jurídicamente imposible.
e) Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando el acto se ha dictado con un fin
distinto al previsto por el legislador. Para que ocurra la desviación de poder debe haber
una autoridad administrativa con competencia, que haga uso de poder para un fin distinto
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del conferido por la ley. Entre los supuestos de desviación de poder pueden estar los
siguientes:
que el agente actúe con una finalidad personal;
que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros;
que el fin perseguido sea de interés general pero distinto del fin preciso que la ley
asigna al acto (v.g.: cuando el poder de policía se usa no para mantener el orden
sino para aumentar los recursos de la comuna).
f) Vicios en las fomas esenciales: Cuando se incurre en vicios graves respecto de los
procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la
leyu para la exteriorización del acto.
2) ANULABILIDAD: Son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves., que no impiden la
existencia de los elementos esenciales. Si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe ser solicitada
en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser revocado, modificado o sustituido de oficio en
sede administrativa si el interesado
hubiere conocido el vicio,
si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros, y
si el derecho hubiera sido otorgado a título precario.
Un acto administrativo es anulable, y por tanto saneable, por ejemplo, cuando:
el vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas las peticiones formuladas.
el vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la Administración una errónea apreciación de
los hechos que forman la causa del acto, siempre que tal errónea apreciación no impida la existencia
de este elemento.
se tratare de un vicio leve de procedimiento.
Se le llama causa a los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto
administrativo.
Cuando esta causa falta o es falsa la nulidad es absoluta.
Si hay un error esencial excluyente en la causa, la nulidad es absoluta, pero si es meramente esencial, sera
relativa.
Todo acto administrativo debe estar motivado, si el acto esta fundado en elementos falsos o no esta motivado o se
motiva en forma ilogica, la nulidad es absoluta.
Cuando el vicio afecta alguna de las caracteristicas del objeto ( que puede ser licito, posible, moral, cierto).
De esta forma el acto el tendria un objeto incierto , o imposible fisica o juridicamente, Etc:
Objeto prohibido por la ley: ( actos que constituyen delitos o que sirven para preparar delitos – como testigos o
documentos falsos en un cohecho).
Objeto imposible: cuando el objeto no es posible juridicamente, ( Es imposible aplicarle una sancion a la
persona que ya no es empleado publico,) o fisicamente ( es imposible nombrar para el cargo a alguien que ya
murio; es imposible cuando la cosa objeto del acto desaparecio).
Objeto indeterminado: Como el acto debe ser cierto, si la indeterminacion es importante el acto tiene nulidad
absoluta ( si no es importante, sera relativa).
Si el vicio ataca una forma esencial exigida por ley, la nulidad es absoluta ( si ataca una no esencial, es relativa).
Generan nulidad absoluta los vicios graves o la falta de forma esencial determinada exigida por ley. ( Ejemplo:
si se exige la forma escrita para un acto determinado y se hace de otra forma, falta la firma, se dicta el acto sin
tener en cuenta reglas esenciales como el quorum de votacion, etc)
Generan nulidad relativa la falta de fecha o fecha absurda ( solo si se puede subsanar ese vicio con su
publicidad), o falta del lugar en el documento
Son los casos en que el acto no goza de presuncion de legitimidad por tener un vicio grave, no se necesita
investigacion previa para constatar su nulidad y debe se revocado en sede administrativa de oficio (salvo que el
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acto estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se esten cumpliendo, es cuyo caso
solamente opera la revocacion judicial).
Casos en que la Administración debe demandar judicialmente la nulidad del acto administrativo
son los casos en que el acto tiene un vicio leve que no afecta elementos esenciales del acto, (se presume legitimo
y son tratados como validos hasta que son anulados o revocados de oficio o a pedido de parte). En estos casos se
pide una investigacion previa para que el juez determine su invalidez.
El “vicio de mérito” no es considerado como causa de “invalidez” del acto, la que sólo responde a vicios de
legitimidad: el vicio de mérito no trasunta violación del sistema jurídico positivo imperante, sino discordancia con
las conveniencias o intereses públicos o generales. Por eso un acto administrativo nunca podrá “anularse” por
razones de “oportunidad”, sino únicamente por razones de “legitimidad”. Por razones de "mérito", “oportunidad” o
“conveniencia”, la extinción del acto se obtiene mediante “revocación por razones de oportunidad”.
RECURSOS
El objeto de todo recurso es obtener la impugnación de la parte resolutiva de un acto. Los recursos son la vía
reglamentaria mediante la cual se protege y controla la legalidad de los actos administrativos.
La impugnación administrativa es requisito previo a la impugnación judicial, para acceder a la instancia jurídica
deben haberse agotado todas las instancias administrativas.
1) RECURSO DE RECONSIDERACIÓN: Regulado por los arts. 84 a 88 de la ley 19.549. Es la petición que se hace a la
misma autoridad que emitió el acto, a fin de que lo modifique o lo deje sin efecto.
Optativo.
Se interpone ante el órgano que dicto el acto administrativo, que es el competente para resolverlo. Si
dicho acto hubiera sido dictado en competencia delegada, el recurso podrá presentarse ante el
superior jerárquico.
Procede contra cualquier tipo de acto administrativo.
Plazo para su interposición: 10 días habiles administrativos desde la notificación del acto.
Plazo para su resolución: dentro de los 30 días hábiles administrativos.
Si no se presenta prueba, el plazo comienza a correr desde la interposición del recurso.
Si existe presentación de prueba, el plazo comienza a correr desde la presentación del
alegato.
Si en el plazo fijado no se resuelve, podrá considerarse denegado tácitamente el recurso.
Si hubiere denegación, ya se dentro del plazo fijado, ya sea tácita, el interesado puede pedir que se
eleve el recurso a un órgano superior al que debió decidir (es decir que el recurso de reconsideración
lleva implícito el recurso jerárquico).
Una vez elevado al superior, el administrado tiene 5 días para ampliar o mejorar los fundamentos.
2) RECURSO JERÁRQUICO: Es el medio por el cual un particular puede recurrir al órgano superior jerárquico a
efectos de que se revea una disposición del inferior jerárquico (que haya lesionado un derecho subjetivo o un
interés legítimo del recurrente) y, en su caso, se la revoque, suspenda o modifique.
Se interpone ante el superior jerárquico del organismo administrativo de que se trate.
Procede contra todo acto administrativo definitivo o asimilable a tal emanado de la Administración
Pública centralizada.
Puede presentarse directamente, no es necesario haber interpuesto previamente un recurso de
reconsideración.
Plazos cuando no se ha interpuesto previamente un recurso de reconsideración:
Para su interposición: dentro de los 15 días hábiles desde la notificación del acto.
De oficio y dentro de los 5 días de interpuesto, deberá ser elevado a la máxima autoridad
jerárquica del área (Ministros o Secretarios de la Presidencia; si el acto impugnado emana de
alguno de ello, el recurso deberá ser resuelto por el P.E.N.)
Plazo para su resolución: dentro de los 30 días de recibidas las actuaciones o de la presentación del
alegato (si se hubiere recibido prueba).
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Vencido el plazo, y no habiendo resolución, se reputa denegado el recurso.
El recurso jerárquico agota la instancia administrativa, dejando expedita la vía judicial.
3) RECURSO DE ALZADA:
Se interpone contra el acto definitivo o asimilable a tal emanado de la autoridad máxima de un ente
autárquico (Administración Pública descentralizada).
Puede descartarse este recurso e ir directamente a la instancia judicial, de ser así no hay marcha
atrás, no se puede iniciar una acción judicial, luego desistir de ella y pretender interponer entonces un
recurso de alzada. Si se elige directamente la vía judicial, implica la renuncia irrevocable a la instancia
administrativa. (a la inversa sí, alzada y luego via judicial).
Plazos: igual que para el recurso jerárquico.
Resuelve el Ministro del área a que pertenezca el ente.
Vencido el plazo, y no habiendo resolución, se reputa denegado el recurso.
4) RECURSO DE QUEJA: Es el recurso que se interpone ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de
tramitación e incumplimiento de plazos (siempre que tales plazos no sean los fijados para la resolución de
recursos). El incumplimiento de los plazos se da por el mero transcurso de los tiempos fijados por las normas;
si no hubiera un plazo establecido, se considerará el genérico de 10 días, previsto en el art. 1º de la ley
19.549.
En este caso no es un acto administrativo lo que se recurre, sino que el recurrido es el agente público
que tiene a su cargo el desearrollo del procedimiento administrativo.
Por ello ante quien se interpone y quien resuelve es el superior jerárquico inmediato del sujeto
recurrido.
No existe plazo para su interposición
Plazo para su resolución: dentro de los 5 días de presentada la queja.
La interposición de este recurso no suspende el procedimiento principal.
La resolución es irrecurrible.
Los plazos para la presentación de los recursos son obligatorios y perentorios. La única excepción es la denuncia
de ilegitimidad, que es un instrumento de menor jerarquía que puede ser presentado fuera de los plazos legales,
quedando su recepción librada a la discrecionalidad de la Administración.
Una vez agotada la instancia administrativa, el particular tiene un plazo de 90 días para pasar a la instancia
jurisdiccional. Cumplido este plazo, se produce la caducidad del derecho.
Competencia
Aptitud legal que tiene un órgano para actuar. Es el conjunto de atribuciones, poderes o facultades que le
corresponden a un órgano en relación con los demás; cuando se crea el órgano se establece legalmente qué es lo
que tiene que hacer.
Competencia no es lo mismo que capacidad. Las personas privadas tienen capacidad, las públicas tienen
competencia. En el derecho privado el principio es la presunción de capacidad hasta tanto se demuestre lo
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contrario; en el derecho público es a la inversa, un órgano no será competente hasta tanto una norma lo habilite
para el cumplimiento de determinada función.
Los caracteres de la competencia emanan del artículo 3 de la ley 19549; la competencia es:
3) De origen legal:, resulta de la CNA, de la ley y de los reglamentos dictados en su consecuencia.
4) De ejercicio obligatorio: la competencia es una carga y no un derecho subjetivo.
5) Improrrogable: acepta 2 excepciones, en las cuales la competencia se desplaza:
delegación: Cuando un superior la transfiere a un inferior, como por ejemplo la
delegación que hace el Presidente de la Nación de las funciones administrativas en el
Jefe de gabinete de ministros. La delegación debe ser expresamente autorizada, en
caso contrario no es procedente.
avocación: Es la inversa de la anterior: la competencia de un inferior es asumida por
un superior. La avocación es procedente a menos que una norma la prohiba
expresamente.
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