Apuntes sobre Sucesiones y Defunción
Apuntes sobre Sucesiones y Defunción
Que es la sucesión: es un modo de adquirir el dominio. Cuando hago mío lo que al momento de
fallecer mi ascendente era suyo.
- Solo forma parte del haber social los derechos reales de propiedad,
La sucesión se apertura al momento de fallecer.
Artículo 1008 del código civil. (Fundamento jurídico de las sucesiones)
Elementos de la sucesión.
1. El muerto (artículo 95 del Código civil)
2. La masa sucesoral o el acervo sucesoral, que viene siendo el cumulo de bienes que hacen
parte del patrimonio del muerto.
3. Causahabientes, que pueden ser herederos (recibe la totalidad de la sucesión) o legatarios
(no recibes la totalidad, versa sobre la singularidad)
Si no hay testamento, determino la universalidad de bienes para repartirlos dependiendo de las
personas que por ascendía o descendencia o colaterales, existan.
CLASE 7/02/2024
DEFUNCIÓN
La extinción de la personalidad jurídica es la muerte.
Existen varios tipos de muertes, como lo son:
la real y presunta.
La real es cuando se van desgastando los órganos vitales y dejan de funcionar, esta puede ser
biológica o violenta.
La muerte real biológica se define como el fenómeno biológico cuando de forma
irreversible se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico, comprobado
por examen clínico (artículo 2 decreto 1546 del 1998.
La muerte real violenta se puede causar por lo que denominamos autolisis o la muerte
violenta por terceros.
La muerte real la puede certificar cualquier medico mientras que la violenta cuando se
determina la muerte no solamente está llamada a determinarse por medicina legal, sino
que el occiso es elemento material probatorio en medio de un proceso penal.
El ser humano muerto no es sujeto de derechos.
La prueba mediante la cual se puede determinar si una persona está viva o no, recibe el nombre de
docimasia pulmonar hidrostática
Los efectos de la muerte:
1. Extingue la personalidad jurídica, por lo tanto, debe dejar de ser sujeto de derechos.
OJO: La personalidad o los atributos de la personalidad no nacen con la inscripción
en el registro civil de nacimiento, la existencia de la persona de forma legal nace
cuando NACE VIVO, RESPIRA POR UN INSTANTE Y ES SEPARADO DEL
VIENTRE DE SU MADRE, SE LEGITIMAN SUS DERECHOS A PARTIR DE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO SIEMPRE Y
CUANDO SE CONFIGUREN LOS PRESUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
DECRETO 356 DEL 2017
2. El certificado de defunción es el que te legitima la muerte, De manera que, si la persona no
está inscrita en este registro civil de defunción no está muerta, o sea, NO HAY
SUCESIÓN, debido a que para que haya sucesión debe existir un muerto, teniendo en
cuenta que es uno de los elementos de la sucesión.
3. Existen dos tipos de derechos que se ven inmiscuidos en este proceso, los derechos
patrimoniales y extrapatrimoniales, los primeros se transmiten a otra u otras personas
vivas (herederos y legatarios), y los segundos se extinguen.
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REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN.
el registro civil de defunción cuenta con una inscripción que debe hacerse dentro de los dos días
siguientes al momento que ocurrió la muerte real o presunta.
OJO, SI LA MUERTE FUE EN UNA EPS, SE DEBEN AGOTAR TODOS LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A LEGITIMAR EL REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN.
Las muertes registradas en el registro civil de defunción pueden ser:
Fallecimiento por causa natural: La certifica un médico. Dado el caso no se encuentre un
médico, deben acudir a un inspector de policía con dos testigos que hayan presenciado el
hecho y explicar por qué no se certificó la muerte en dos días hábiles.
Muerte de forma violenta: Es certificada por orden judicial y la autoridad encargada
ordena la defunción
La presunción de muerte: Es cuando una persona desaparece y sus familiares asumen que
ha muerto “el único documento que deben presentar para certificar este fallecimiento en
una sentencia judicial, que se profiere a los dos años después de la desaparición.
La defunción es el último de los hechos del estado civil de una persona.
Nunca debe registrarse una criatura nacida muerta, PORQUE NO EXISTIO, hay que tener
presente el artículo 90 del código civil, y si no existió, no se tiene en cuenta en el
genograma para establecer ordenes sucesorales.
¿A quién se debe registrar?
A las personas que fallezcan dentro del territorio nacional. Articulo 77decreto
1260/70.
A los colombianos por nacimiento o por adopción cuyo fallecimiento ocurra en el
extranjero.
Las sentencias judiciales que declaren la presunción de muerte por
desaparecimiento.
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MUERTE PRESUNTA.
CONCEPTO:
Que se presenta u ocurre cuando un ser humano se pierde su rastro, ubicación o presencia por los
menos dos años continuos, y a pesar de haberse efectuado grandes diligencias para su ubicación, no
se logra éxito alguno. En estos eventos, mediante un proceso judicial, ante un juez de familia, se
demande, pruebe y declare la llamada ―muerte por desaparecimiento o muerte presunta.
Para que la muerte presunta se declare como presunta, necesita cumplir unos requisitos
tantos sustantivos, como procesales para que se pueda determinar esto. Lo anterior se
vislumbra en el siguiente articulo
Artículo 97 del código civil.
Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste, si
además se llenan las condiciones siguientes:
1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido
haya tenido en el territorio de la Nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del
desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las
últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido, a lo menos, dos años.
2. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del
desaparecido, por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la nación, tres veces por lo
menos, debiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones.
3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella; pero no
podrá hacerse sino después que hayan transcurrido cuatro meses, a lo menos, desde la última
citación.
4. Será oído, para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores, el
defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal declaración; y el juez, a petición del
defensor, o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exigir, además de las
pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que
según las circunstancias convengan.
5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el periódico oficial.
6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha
de las últimas noticias; y transcurridos dos años más desde la misma fecha, concederá la posesión
provisoria de los bienes del desaparecido.
7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la
embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y
han transcurrido desde entonces cuatro años y practicándose la justificación y citaciones prevenidas
en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de
guerra, naufragio o peligro; o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el
principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la posesión
definitiva de los bienes del desaparecido.
1. El juez dará cumplimiento a lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, en lo que
fuere pertinente, con sujeción al numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, salvo lo relativo a la
publicación en el Diario Oficial.
En la sentencia del proceso verbal, si fuere el caso, se decretará la restitución de bienes en el estado
en que se encuentren; pero si se hubieren enajenado se decidirá de conformidad con la ley
sustancial.
La muerte presunta como tal, puede o no preceder de la declaratoria de mera ausencia, pero todo
esto de la muerte presunta y de la mera ausencia, ¿para que funciona?
R/:
A Y B, hicieron un negocio, que era que B le compraba la casa a A, suscribieron una promesa de
compraventa, donde le pagaron el 30% del valor del inmueble, pero resulta que se comprometieron
a no hacer la entrega del bien inmueble hasta que dieran el 70% y resulta que el vale (A) que tenía
la casa, se perdió y el otro le dice, aja, ¿y mi casa?, las personas que presumiblemente le puedan
heredar a A, puede B reclamar la declaratoria de existencia de desaparecimiento si logran pasar 6
meses sin que se sepa del paradero de A, y los requisitos están, así como en el 584 de la muerte
presunta, está la declaración de ausencia en el artículo 583 del Código General del Proceso.
La muerte presunta como tal puede o no preceder de la declaratoria de mera ausencia.
NOTA
Efectos de la declaración de mera ausencia:
1. La mera ausencia no tiene por muerto al que no aparece, pero si puede determinar que el
juez habiendo declarado la ausencia, ceda a quien se crea con derechos a administrar los
bienes de la persona en caso tal hayan quedad para que se haga la respectiva administración
de los bienes, quiere decir que yo cedo patrimonialmente lo que era de A o en razón de que
el vale se perdió, pero hay gente que lo quiere por ahí, de acuerdo a órdenes judiciales, yo
puedo resolver, terminar el negocio con el otro. OJO DEBE HABER PARENTESCO A
LAS PERSONAS QUE SE LES CEDA DICHA ADMINISTRACIÓN, CONCLUSION
EL VALE NO PIERDE, SE LE PUEDE CEDER LA ADMINISTRACIÓN.
Con todo, puede haber entonces varias situaciones respecto a la muerte presunta, es cómo lo mismo
que haya ocurrido la muerte real biológica, es lo mismo, se tiene que estar inscrito en el registro
civil de defunción, entonces esos efectos de la muerte presunta son los que establece para efectos
patrimoniales como si se diera la sucesión, entonces, pueden pasar varias cosas:
si la muerte es presunta y se hace la sucesión, pueden ocurrir varias vainas. Teniendo en cuenta que
esa muerte presunta, como es presunta, puede echarse para atrás. Hay 3 circunstancias en las que
esto sucede, las cuales son:
1. La reaparición del desaparecido (no andaba muerto, si no que andaba de parranda):
Los efectos de reaparecer son que, para efectos personales, si el vale aparece, 10 años
posterior a la declaración de la muerte y se hizo sucesión, los herederos tienen que
devolverle los bienes al presunto causante, simplemente porque el man apareció. Si
pasaron 10 años ahí sí, yaper. ¿Cuándo definitivamente yaper en este aspecto respecto a los
aspectos patrimoniales del matrimonio?, eso no se rescinde, se echan para atrás los efectos
patrimoniales de título personal, lo que formaba parte de mi patrimonio que fue liquidado y
repartido si aparecí dentro de los 10 años siguientes, me lo tienen que restituir con sus
respectivos gananciales.
OJO, LOS 10 AÑOS SE EMPIEZAN A CONTAR A PARTIR DE LA EJECUTORIA
DE LA SENTENCIA.
TODO LO PATRIMONIAL EN MATERIA DE FAMILIA ES NEGOCIABLE.
Pero si el man estaba casado y liquidaron la sociedad conyugal, eso se quedó así, no se
rescinde.
2. La confirmación de la muerte real: Aquí se confirmó la muerte, no hay mucho que decir.
3. El desaparecido no murió cuando lo supuso la sentencia, si no en época muy posterior:
aquí en este caso corresponde rescindir y esta fecha se necesita determinar dentro de los 10
años siguientes, porque la acción prescribe a los 10 años como prescribe cualquier tipo de
acción civil, entonces es posible morir al desaparecer en época muy posterior a la indicada
en la sentencia, aquí puede hacer uso de la acción de petición de herencia.
El enredo de esto es que entre la declaración de muerte presunta y la muerte real pudo
haber adquisición de bienes que hacen parte y pueden hacer parte del acervo sucesoral.
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CONMORIENCIA
Cuando por circunstancias que tienen que ver con la naturaleza, se presumen desaparecidas dos
personas, se presume que fallecieron al mismo tiempo.
Artículo 95 del código civil.
Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio,
incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiere saberse el orden en que han
ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos <sic> casos como si dichas personas hubiesen
perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.
EJEMPLO:
Héctor y Eduardo son hermanos paternos del mismo papá, Héctor tiene un sobrino que se llama
Adolfo el cual no es sobrino de Eduardo. Eduardo este casado con Juana
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¿QUÉ ES EL DOMINIO?
Este es el derecho real sobre una cosa. El dominio o propiedad es en sí misma un derecho real.
Artículo 665 del Código civil
Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin especto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de
servidumbres activas, el de prenda* y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones
reales.
Luego entonces solo hay (5) maneras para que ese derecho real nazca a la vida jurídica, entonces se
debe evidenciar que para poder afirmar que una cosa deja de ser cosa para convertirse en un bien,
pues DEPENDE DEL TIPO DE BIEN. Porque no es lo mismo la tradición que yo ejerzo sobre un
fungible, que la tradición sobre un mueble sujeto a registro.
La base de toda sucesión es que es un MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO, por eso hay que
tener en cuenta la diferencia entre título y modo.
¿Qué tipo de bienes puedo hacer míos a través de la tradición?
TODOS, muebles e inmuebles.
No todas las cosas son susceptibles de hacerlas mías a través de todos los modos de adquirir
el dominio, si vamos a hablar de prescripción lo más probable es que yo llegué hacia la
propiedad del inmueble por el tiempo el que yo ejercí ánimo de señor y dueño, pero si yo
voy a hacerlo por tradición de un inmueble es simplemente suscribir el contrato de promesa
de compraventa, pagar el 30% del valor, y ejecutarlo y luego inscribirlo en la oficina de
instrumentos públicos, SE REQUIERE UN JUSTO TITULO PARA LEGITIMAR EL
MODO, cuando es un bien mueble, para legitimar el titulo solo debo entregar el justo
precio.
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SUCESIÓN
Sucesión busca que nazca el derecho de propiedad, sobre los bienes los cuales se ejerció el derecho
de dominio por parte de mi ascendencia.
Artículo 669 del Código Civil.
El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para
gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.
¿Cuáles son los elementos del derecho real de dominio? (recordó)
1. El uso.
2. Goce.
3. Disfrute de la cosa
¿Entonces, que es la sucesión?
Es un modo de adquirir el dominio que se encarga de regular el destino del patrimonio de
una persona posterior a su muerte.
Ejemplo:
Existe una casa, el señor P a través de un vínculo de unión marital de hecho con M, tienen 3 hijos
llamados X, Y y Z. P y M durante su sociedad conyugal, adquiere P un inmueble, o sea la casita,
donde habito con M, quien falleció en un momento determinado de la vida. X se fue a la USA, que
es la mayor, Y que vive en buenos aires y Z, que se quedó habitando el inmueble con su papá, y P
fallece, entonces, hasta ahora, ¿de quién es la casa?, la casa sigue siendo del señor que murió
porque el titulo traslaticio de dominio y el certificado de tradición obra en cabeza del man que
falleció.
Otra pregunta que surge, ¿el man después de muerto puede seguir siendo propietario?,
depende, la sucesión se abre con el solo fallecimiento del causante, la sola muerte, ya
entiende por aperturada la sucesión, lo que no se ha ejecutado es la LIQUIDACION DE
LA SUCESIÓN,
Entonces, ¿quién es el dueño?, mientas se define el derecho de dominio a través de la
sucesión como modo, a la vida jurídica nace un derecho real, que es como se legitima una
MERA EXPECTATIVA, pero mientras se legitima la sucesión, nace a la vida jurídica un
derecho real, nace el derecho real de herencia.
En el caso X, Y y Z tienen derecho a esa casa, debido a que tienen una posesión legal
de la herencia s
Vocación herencia: capacidad para heredar.
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EL DERECHO REAL DE HERENCIA
Como su nombre lo indica, es un derecho real, luego entonces en un derecho real que se aplica
sobre las cosas para que dejen de ser cosas para manifestarse como bienes, entonces cuando se
manifiesten como bienes yo tengo que buscar el modo para que esos bienes sean míos, si forman
parte del derecho real de herencia, en efecto es la sucesión el modo.
Características del derecho real de herencia.
1. Es real, porque opera sobre bienes.
2. Es incorporal, porque no requiere título, solo está ahí, solo falta ejecutarla.
3. Es perpetuo.
4. Es patrimonial, porque se ejerce sobre lo que se reconoce como el patrimonio del
causante. Los bienes que formaban parte de su dominio.
5. Es un derecho objetivo porque recae sobre la masa sucesoral.
6. Es solemne, porque requiere ciertos trámites para legitimar la sucesión.
7. Recae sobre un hecho jurídico, debido a que inicia con la muerte.
OJO, EL DERECHO REAL DE HERENCIA NO PRESCRIBE.
LO QUE PRESCRIBE SON LAS ACCIONES POSTERIORES QUE SE DAN DESPUES DE
HABER LIQUIDADO LA SUCESION, COMO, POR EJEMPLO, RESCINDIR UNA
LIQUIDACIÓN, UNA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.
Puntos para tener en cuenta según Ricardo.
1. La sucesión arranca con el muerto.
2. El único derecho que es susceptible de obtenerse por sucesión es el de PROPIEDAD O
DOMINIO. EL USUSFRUCTO NO HACE PARTE DE LA MASA HERENCIA, EL
GOCE TAMPOCO, NI EL USO.
¿Cuál es la diferencia entre el derecho real de propiedad o dominio y el derecho real de
herencia?
El derecho real de herencia se ejerce sobre la universalidad de bienes, mientras que el
derecho real de dominio se ejerce sobre bienes individualizados.
El derecho real de herencia, como su nombre lo indica, ¿sobre qué recae?, sobre la herencia. Pero
hay que tener en cuenta que la herencia son los bienes que estaban en propiedad del causante al
momento de su fallecimiento.
NOTA: EL USO, GOCE Y DISFRUTE NO HACE PARTE DE LA SUCESIÓN.
EL USUSFRUCTO DE UN BIEN NO SE PUEDE REGALAR, COMO, POR
EJEMPLO, EL ARRIENDO A UNOS PENSIONADOS.
PERO EN LA SUCESIÓN SI ENTRA LA CASA.
La casa forma parte de un todo, pero el uso, goce y disfrute no hace parte de la sucesión.
Entonces, el derecho real de herencia es un derecho universal que tiene una persona heredera o no
a todo o parte de un patrimonio.
Los acreedores del causante también tienen vocación herencia
Puede darse el caso que existan los pasivos del acervo, lo que el causante dejo debiendo, pudo ser
por ejemplo un título ejecutivo que faculta a un acreedor para cobrarle, por ende, también los
acreedores tienen vocación herencia. Los acreedores pueden llamar a los herederos y decirle
“bueno el deudor pelo el bollo, pero las deudas no han pelado”, así que págame.
EL DERECHO REAL DE HERENCIA ES ENAJENABLE Es decir, yo puedo vender mi
derecho herencial, teniendo una solemnidad para hacerlo, quiere decir que yo le puede vender a una
persona mi derecho herencial sobre una casa.
SOLO SE VENDE CUANDO EL MUERTO PELA EL BOLLO, MIENTRAS TANTO NO,
RECUERDALO.
Ya que no hay derecho real de herencia, hay un SIMPLE DOMINIO
Articulo 951
Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión
regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción.
Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor
derecho.
Artículo 954.
alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será
condenado a la indemnización de todo
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO REAL DE HERENCIA. VOL2.
1. Es distinta del dominio, pero es su antesala, lo más probable es que si eres heredero legal
adquieras el dominio.
2. Es una universalidad jurídica, porque recae sobre toda la masa, no en particular.
3. Es un derecho mueble por aplicación general, pero su venta debe ser por escritura pública
(PREGUNTA PREPARATORIO).
4. Se protege por una petición especial, por la acción de petición de herencia, ESTA ES
UNA ACCIÓN JUDICIAL QUE BUSCA O PRETENDE ES LEGITIMAR EL
DERECHO REAL DE HERENCIA A QUIEN EN LA EJECUCIÓN DE LA
SUCESIÓN NO SE LE RECONOCIO, BASICAMENTE IGNORARON AL VALE
QUE TAMBIEN ERA HEREDERO YA, SI PILLAS RAFAEL.
5. Es un derecho patrimonial que se puede transferir a título oneroso o gratuito, quiere decir
que puede ser objeto de enajenación o acto entre vivos a título gratuito u oneroso. Eso se
debe protocolizar por medio de una escritura publica
Fallecido entonces una persona que deje un patrimonio, en el cual hay vinculado tres
intereses:
1. El interés individual del causante, por eso el CGP contempla las particiones en vida, o antes
que se daban varios contratos de donación.
2. El interés familiar, el denominado CVY (Como voy yo ahí), que me corresponde y que no.
3. El interés social, porque los acreedores.
Podemos decir hoy entonces, que tenemos clases de sucesiones, las cuales son:
1. Sucesión por mortis causa, que se subdivide en (3).
Testamentaria: Esta tendrá en cuenta el acto jurídico del testamento, es decir tendrá en
cuenta principalmente la voluntad del causante
Mixta (moderna). Sobrevienen las dos. Por ejemplo: el vale antes de morir testó y no se
murió a los dos años, si no que duró 20 años más, y en esos 20 años adquiriste bienes, ese
crecimiento del patrimonio que no está en el testamento, debe repartirse de una forma, si
bien parte del patrimonio quedo en testamento, lo que quedo por fuera debe repartirse de
forma intestada.
Intestada: Mientas que la intestada, tendrá en cuenta la ley que establece los órdenes y los
porcentajes mediante los cuales debe ser repartida la herencia.
¿Qué es la delación de la herencia?
Es el llamamiento que se le hace a los herederos para que acepten pura y simple, acepten
con beneficio de inventario o repudien la herencia
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ASIGNACIONES
Las asignaciones son, como corresponde repartir a los herederos, tienen un nombre general.
Todo aquel que tiene vocación para recibir herencia se llama CAUSAHABIENTE, es el
tercer elemento de la sucesión
Los causahabientes se clasifican en (2).
Se clasifican de acuerdo con lo que yo pretendo ostentar recibir, si yo soy un heredero en este caso
XY y Z, donde todos van a recibir parte del patrimonio de la masa que es la casa, yo soy un
HEREDERO UNIVERSAL, recaigo sobre toda la masa.
Pero si al final soy un acreedor o una persona que compro el derecho herencial de X persona o que
me testan a partir de asignaciones forzosas una parte de la herencia, soy un LEGATARIO.
Entonces, los causahabientes se clasifican en:
1. Herederos/heredan a título universal
2. Legatarios. /heredan a título singular.
¿Qué diferencia hay entre el titulo universal y el singular?
El tipo de sucesión y lo que estoy llamado a percibir por la vocación herencial que yo tengo como
heredero.
Si la sucesión es testamentada, puede haber tanto herederos, como legatarios, pero cuando
es intestada, es universal.
Artículo 1011 del Código civil.
Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las asignaciones a título singular,
legados. El asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado, legatario.
HEREDEROS
Son aquellos que reciben la herencia, si van a recibir la herencia, heredan a título universal.
El heredero es continuador y representante directo del difunto.
Es una condición de perpetuidad y no se extingue con la partición, teniendo en cuenta que
la partición es el acto procesal mediante el cual el heredero adquiere el dominio singular de
ciertos bienes herenciales
¿Como probar que soy heredero?
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VOCACIÓN HEREDITARIA
Entonces el título de heredero se otorga a partir de la vocación hereditaria, que son todos los
presupuestos que perse tuvo al ser heredero se supone que tienes, es decir, fallecido el
causante yo ostento la posesión legal de la herencia porque soy heredero, yo tengo por mi
sola naturaleza de heredero, la vocación hereditaria, luego entonces, la vocación debe ser
desacreditada mediante orden judicial, porque perse se presume que yo tengo la vocación.
Esto es una situación jurídica que adquiere un sujeto en la relación sucesora de un difunto
determinado permitiéndole ser su sucesor por causa de muerte.
Esto no determina un estado civil, sino que obra para efectos patrimoniales
Esto no determina un estado civil
CAPACIDAD PARA HEREDAR.
Para que una persona se obligue a otra por un acto o
declaración de voluntad, es necesario:
3. Beneficio de inventario: Se encuentra reglado en el artículo 1304 del Código Civil, el cual
expresa lo siguiente:
El beneficio de inventario consiste en hacer que los herederos no acepten las obligaciones
hereditarias del causante sino hasta que lleguen a su poder la totalidad de los bienes.
Esto busca no afectar el patrimonio personal de una persona que acepta una
herencia que conlleva deudas provenientes de un título ejecutivo.
Con el beneficio de inventario el heredero asume la deuda sólo hasta el monto
de los bienes que hereda.
Todos los herederos tienen derecho al beneficio de inventario, pero si la aceptan pura y simple ya se
restringen del beneficio. Pero si se toma el beneficio de inventario, las deudas del heredero no se
deben combinar con las del causante como lo anota el artículo 1316 del Código Civil.
OJO: EL LEGATARIO SOLO ACEPTA O REPUDIA, NO TIENE LA OPCIÓN DE
ACOGERSE AL BENEFICIO DE INVENTARIO.
Este beneficio exige la elaboración de un inventario de los bienes hereditarios como requisito
para disfrutar de estos, es así, que con la solicitud de apertura del proceso de sucesión como se
verá, deberá inventariarse tanto los bienes muebles como los inmuebles del causante, dando
detalles del estado de los mismos, su cantidad y magnitud, sumado las deudas del difunto,
estado de las cuentas, las escrituras públicas y documentos privados que se pretendan
reconocer.
Hay herencias que deben aceptarse si o si con beneficio de inventario:
1. Herencia del fisco.
2. Herencias dejadas a incapaces.
3. Herederos fiduciarios.
FORMAS DE SUCEDER
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DIRECTA
Si el causante muere y no hay ningún intermediario la sucesión es directa, es decir, moralmente se
hereda de forma directa. Ej.: solo es el papá y sus herederos.
Hay casos en los cuales en donde no se hace la liquidación y se murió el tatarabuelo y no
realización ninguna clase se sucesión en su debido momento. ¿Será que tengo derecho real
de herencia sobre unos bienes de un familiar que se murió hace años? Es probable ¿cómo
se determina la probabilidad a través de una de las formas de sucesión, ya sea por
transmisión o por representación?
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TRANSMISIÓN
Artículo 1014 funciona para herencias y legatarios (testamento).
Esta sucesión se hace porque se quiere obtener los bienes de una sucesión anterior, si no se
quiere solo se sucede de forma directa.
En esta forma de sucesión hay 2 muertos.
murió y no se realizó ninguna liquidación, posteriormente A que era uno de los hijos
también muere sin haber liquidado la sucesión de su papá X. Pero A tiene 2 hijos, tiene
sucesores, por ende, a ellos se les tramite el derecho real de herencia porque su papá A no
puede ejercer su derecho de opción.
○ Para que los 2 hijos de A se le transmita el derecho de herencia de X su abuelo tuvo
que aceptar la herencia de su papá A, ya que este se murió sin haber ejercicio su
derecho de opción de la herencia de X.
■ Ellos aceptan por transmisión la herencia de X porque aceptaron heredar de
forma directa la herencia de su papá A.
● Post Muerte: Transmisión (Se debe de tener en cuenta que no ejercicio derecho de opción).
● Pre-Muerte: Representación, se debe de tener en cuenta el año de fallecimiento y por qué
este no hereda. (Repudio, murió antes del causante o es indigno)
Artículo 1045 del código civil
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1934 de 2018. Ver fecha de entrada en rigor. El
nuevo texto es el siguiente:> <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los
descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos
iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.
1312. PERSONAS CON DERECHO DE ASISTIR AL INVENTARIO. Tendrán derecho de
asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos
testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los
fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas
antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les
cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores, o cualesquiera otros
legítimos representantes.
estos son los que están legitimados en causa para apertura una sucesión, esto es, no
necesariamente tengo que estar dentro de un orden sucesoral, no necesariamente tengo que
ser el hijo del man, sino que los acreedores también están legitimados para iniciar el
proceso de LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN, porque se entenderá abierta la sucesión
con el solo fallecimiento del causante.
1. ¿Quién es el albacea? LEGITIMADO PARA LIQUIDAR LA SUCESIÓN.
El albacea es la persona encargada de ejecutar lo dispuesto en el testamento por el testador, que se
conoce como albacea testamentario. El artículo 1327 del código civil lo define de la siguiente
manera:
Ejecutores testamentarios o albaceas son aquéllos a quienes el testador da el cargo de hacer
ejecutar sus disposiciones.
Es un administrador de bienes
En otras palabras, el albacea es quien debe hacer cumplir la voluntad del testador.
Normalmente el albaceazgo queda en cabeza de quien herede, normalmente, puede haber
ocasiones en las que no.
Hay otras personas que pueden cumplir en rol de albacea, como el apoderado del acreedor
del causante en una sucesión.
Los pasivos del causante legalmente hablando, no debe solventarlos el heredero, deben solventarse
con el mismo capital o activo que tiene el acervo sucesoral, ahora bien, no es menos cierto que el
heredero, puede de su capital para sanear algún tipo de bien (saneamiento por evicción), para
sanear un bien, dice “de mi capital yo pongo, pero me adjudican este bien”, normalmente ese tipo
de conflictos se dan cuando son varios herederos y hay uno que quiere esa casa.
En el caso concreto, aquí existe un acreedor, si se inició un proceso y quedo ahí en stand by, el
albacea va a instar para que se liquide la sucesión, está legitimado bajo el artículo 1312 del Código
Civil.
2. EL CURADOR DE LA HERENCIA YACENTE ESTA LEGITIMADO PARA
INICIAR LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN
LEGITIMADO PARA LIQUIDAR LA SUCESIÓN.
HERENCIA YACENTE:
H-----------P (pelo el bollo).
Casa.
H esta desentendido de los bienes de su papá, no le interesa, hagan lo que quieran con la herencia, y
el acreedor está ahí mirando lejos, o el vecino de la casa se enteró que el vale falleció y que H no
hará nada, ¿Qué hacemos con este patrimonio que dejo p?, hay que declararlo HERENCIA
YACENTE, La declaración de herencia yacente es un proceso declarativo, el proceso de la
liquidación de la sucesión es liquidatario, puede haber puntos de convergencia de los procesos, si
Porque puede pasar que, en algún momento de la vida, el acreedor haber iniciado la
liquidación, si, para que al momento en que el acreedor apertura la liquidación, se
materializara la delación de la herencia (LLAMAMIENTO QUE SE LE HACE AL
HEREDERO PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE OPCIÓN)
Este repudio es evidencia para el proceso que probablemente el acreedor inicie para declarar la
HERENCIA YACENTE, la que no es repudiada, ni aceptada por herederos, como sucede esto, los
herederos estando en todos los órdenes:
1. Descendencia.
2. Ascendencia. Papa, mama, cónyuge sobreviviente.
3. Los hermanos y conyugue, que recuerden que tienen una clasificación:
Hermanos de simple conjunción paterna o materna o hermanos carnales o de doble
conjunción.
4. Los sobrinos, que recuerden que el 4to, no necesariamente se llega porque pueden los
sobrinos heredar por representación a sus papas en el tercer orden.
5. ICBF, aquí a aparecer la HERENCIA YACENTE, puede pasar lo siguiente:
La persona que denuncia, se le reconoce el 35% por haber avisado al estado sobre
la existencia de una herencia yacente, entréguele al acreedor 10 millones de pesos y
lo demás, se lo queda el ICBF.
El juez es quien tiene competencia para declarar que una herencia se encuentra yacente. En el
artículo 1297 del Código Civil Colombiano se establecen los requisitos.
1. Que habiendo transcurridos 15 días después de la apertura de la sucesión, la herencia no se
haya aceptado o repudiado por los herederos.
2. Que no exista un albacea al que el testador haya otorgado la tenencia de los bienes.
3. Que exista una solicitud por parte del cónyuge, herederos o interesados de que se declare
yacente la herencia.
4. El juez puede iniciar el proceso de oficio.
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ORDENES SUCESORALES
PRIMER ORDEN SUCESORAL.
1ER ORDEN 1045 CODIGO CIVIL. Los descendientes de grado más próximo excluyen a
todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.
¿Qué es la porción conyugal?, esta forma parte de lo que en derecho sucesoral se denomina las
“legitimarias”, estas son porciones de la masa sucesoral que deben ser repartidas si o si como
expresa la ley, sin perjuicio de los órdenes, las asignaciones forzosas, están descritas en el artículo
1226 del código civil:
<Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1934 de 2018. Ver fecha de entrada en rigor.
El nuevo texto es el siguiente:> Asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a
hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias
expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2 la porción conyugal.
3 las legítimas.
Si hay para abajo, no hay que tener en cuenta a más nadie
¿Cuándo aparece la porción conyugal en el primer orden?
P (P fallece estando casado con m y teniendo un hijo H) -------- M
Por causa de muerte, se dio por terminado el matrimonio, si se da por terminado, hay que liquidar
los efectos patrimoniales de ese matrimonio, lo que se reparte de esa liquidación, se llaman
gananciales, el 1820 del Código civil establece que la conyugue puede renunciar a gananciales,
son derechos oponibles a terceros.
Pero hay veces en donde por las sumas y las restas del haber sucesoral, y siempre y cuando
la conyugue sobreviviente o el conyugue sobreviviente demuestre que se configuran los
preceptos del artículo 1230 del Código Civil, así y solo si podrá en su momento
determinado, RENUNCIAR A LOS GANANCIALES, PARA QUE, ESTANDO EN EL
PRIMER ORDEN, RECIBA LA MISMA PORCIÓN QUE RECIBIRÍA COMO SI
FUERA HEREDERA SIN SERLO, SI NO QUE LO RECIBE POR PORCIÓN
CONYUGAL.
EJEMPLO GRAFICO:
P ----- M (CASADOS)
H
P y M, están casados y tienen un hijo que se llama H, P falleció, como P falleció, hay que liquidar
los efectos patrimoniales que surgieron entre P y M, ese billete que le corresponde a M por haber
liquidado la sociedad conyugal, M, puede renunciar a eso, si, puede quedarse en 0, pero pasa lo
siguiente:
Si ella quiere recibir algo QUE NO SEAN GANANCIALES y que se causen a razón de la
sucesión, ella puede optar derecho de opción por LA ASIGNACIÓN FORZOSA QUE SE
DENOMINA PORCIÓN CONYUGAL, OJO, no la puede recibir por su linda cara o por
estar casada simplemente, no, la recibe siempre y cuando ella logre demostrar que el a
cumple con los preceptos establecidos en el artículo 1230 del Código civil.
La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la
ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua
subsistencia.
CONCLUSIÓN: COMPA LA VIEJA TIENE QUE ESTAR EN LAS TABLAS PARA RECIBIR
PORCIÓN CONYUGAL, SI VA AL GIMNASIO A LAS 10 DE LA MAÑANA NO RECIBE
PORCION CONYUGAL, RECIBE GANANCIALES.
NOTA: PARA TENER DERECHO A PORCIÓN CONYUGAL, TIENES QUE RENUNCIAR
A GANANCIALES
OTRO EJEMPLO GRAFICO:
X no se casó, pero vivió bajo el vínculo de unión marital de hecho por más de dos años y nunca lo
declararon, y paso el año y no declararon el efecto patrimonial, pasa lo siguiente:
El hecho de que ella no tenga reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, no le
niega el derecho a porción conyugal, solo si se le reconoce el vínculo.
RETOMEMOS EL PRIMER ORDEN SUCESORAL.
El primer orden es DESCENDENCIA, excluye a los demás EXCEPTO LOS DERECHOS QUE
LA SOBREVIVIENTE PUEDE LLEGAR A RECLAMAR A CAUSA DE LA PORCIÓN
CONYUGAL.
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SEGUNDO ORDEN SUCESORAL
2DO ORDEN 1046 CODIGO CIVIL. Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus
ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá
entre ellos por cabezas.
No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los
ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre
recibirán igual cuota.
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El segundo orden, a contrario sensu del primer orden, el que este vivo hacia arriba, ese es el que
hereda.
Con los órdenes ocurre algo, los órdenes se excluyen entre sí, por ejemplo, si hay primer
orden, no tengo que buscar más nada.
Si hay un abuelo vivo, a ese sobreviviente es que yo busco.
EJEMPLO GRAFICO.
Si P, tiene 90.000.000 millones de pesos, se reparte 30, 30 y 30, esos son herederos tipo, los
herederos tipos son los que reciben en partes iguales, porque la ley te está diciendo que, si yo tengo
un monto determinado entre todos los que le sobreviven, se equipara a los padres que le sobreviven
y reciben en igual porción toditos, si hay conyugue se reparte igual.
Los padres adoptivos, en caso tal sean adoptivos, son los únicos que me pueden heredar si
existe un parentesco civil, pero mis abuelos no pueden, ya que no trasciende.
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TERCER ORDEN SUCESORAL
3ER ORDEN 1047 CODIGO CIVIL. Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni
hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se
divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales.
Si hubiere dos o más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes
hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne; y aceptando sucesivamente sus coherederos, y
suscribiendo el inventario tomarán parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todas las
facultades del heredero o herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la
herencia yacente; pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que
bajo su administración peligren los bienes.
La yacencia precede la vacancia.
Para determinar cómo voy a ejecutar la sucesión intestada, debo tener en cuenta la fecha de
fallecimiento del causante por lo que tengo que estudiar la ley que regulaba la sucesión en el
momento que sucedió.
Hay que tener unas reglas en cuenta:
Primera Regla: los órdenes se subsumen uno respecto a otro, quiere decir que, si hay un primer
orden, no tengo que ir a buscar más, es decir, tienen un tope, SI HAY HIJOS, YO NO DEBO
BUSCAR A QUIEN LE CORRESPONDE MAS HERENCIA.
Si no hay hijos, pero hay ascendientes, busco cuales son los ascendientes que me sobreviven, lo
mismo con los colaterales (hermanos). Con el cuarto y quinto orden, funciona igual.
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HEREDEROS TIPO O PRINCIPALES
Son aquellos que marcan la pauta, los que te dice la norma, por ejemplo:
Descendencia, herederos principales. (tipo)
Ascendencia, mamá, papá y conyugue. (tipo).
Después de que exista un heredero tipo no tengo que seguir buscando otro orden sucesoral.
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LOS HEREDEROS CONCURRENTES.
Estos vienen ocurriendo en el tercer orden, porque “concurren los hermanos con la conyugue”
En el tercer orden el heredero tipo es la conyugue.
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REPASO ORDENES SUCESORALES
1ER ORDEN 1045 CODIGO CIVIL. Los descendientes de grado más próximo excluyen a
todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.
Aquí en este orden los herederos TIPO, es la descendencia que va desde:
1. Hijos (principalmente)
2. Nietos.
3. Bisnietos.
2DO orden 1046 CODIGO CIVIL: Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus
ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá
entre ellos por cabezas.
No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los
ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre
recibirán igual cuota.
Aquí los herederos tipo o los herederos principales son los ASCENDIENTES y los herederos
concurrentes en este caso, es la conyugue.
3ER ORDEN 1047 CODIGO CIVIL. Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni
hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se
divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales.
Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos.
AQUÍ LOS HERMANOS Y SU CONYUGUE, SON HEREDEROS CONCURRENTES
porque al no sobrevivir descendencia ni ascendencia lo que queda concurre a reclamar la herencia
de acuerdo con la normativa, se tendrán en cuenta la calidad de hermano para que la cuota parte que
le corresponde a los hermanos como son herederos concurrentes, se reparte en partes iguales a todos
los hermanos y se reparta la otra parte a la conyugue, sin perjuicio de los gananciales a los que tiene
derechos.
EN TERCER ORDEN TODOS SON CONCURRENTES.
Los herederos concurrentes son los que heredan si hay un heredero tipo, de lo contrario no hereda.
Partimos del primer orden: un heredero tipo, un hijo, en este orden le entregamos todo a los hijos.
LAS PARTIDAS SON LOS BIENES QUE SE VAN A REPARTIR, si solamente hay un
heredero, cuando se vaya a repartir, a ese heredero le corresponde TODO.
Si está vacante el primer orden, se pasa al segundo orden con un solo ascendiente, si el causante
estaba casado, la conyugue ira en concurrencia y ahí se entrega la herencia en cabezas.
EJEMPLO GRAFICO PA QUE ENTIENDAS.
PAPÁ FALLECIDO ----------- MAMÁ SOBREVIVIENTE (CASADOS).
Heredan estos por la concurrencia.
Si no encontramos herederos tipos así exista conyugue sobreviviente pasa al siguiente orden, en que
primero hay que determinar si son carnales o de simple conjunción materna o paterna, y si la
conjunción da para heredar, en que monto heredan, de tal manera que de un 100%, 50% le
corresponde a la conyugue y 50% le corresponde a todos los hermanos que sobrevivan, de tal
manera que se divide de forma que hay que tener en cuenta que reciben la mitad los de simple
conjunción materna o paterna, respecto a lo que recibiría un hermano carnal.
Si no encontramos heredero tipo, así exista conyugue sobreviviente, se pasa al siguiente orden,
LOS ÓRDENES SE EXCLUYEN ENTRE SI, los nietos y los sobrinos entran a representar en la
herencia de su padre o madre.
EJEMPLO GRAFICO.
K-------J (AMBOS FALLECEN).
L (SOBREVIVIENTE).
Para que L coja su cuota parte de la herencia porque como los órdenes se excluyen, yo estoy en el
tercer orden por representación por eso es por lo que normalmente yo prefiero heredar por
representación y recibir la cuota parte de la totalidad, porque como son herederos concurrentes, me
pueden corresponder menos en el cuarto orden.
Si en el primer orden sobrevive la conyugue, ella recibiría la misma cuota parte de los que reciben
los demás herederos. Si ella opta por gananciales ya yo el saque de la totalidad, no entra en primer
orden, ella entra si opta por porción conyugal, le toca lo mismo que al resto como legitima.
Con la ley 29 del 82, existía una cuarta de mejoras, esta quedo derogada por la ley 1934 de 2018,
porque solamente iba destinada a voluntad del causante a cualquier familiar que quisiera mejorarle
la condición de vida.
Hoy la ley habla de que la que se reconoce como libre disposición, es decir al final en un
testamento lo único libre que tenía una persona para dar era ¼ de su patrimonio. El
testamento no puede disponer de todo.
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SEGUNDO ORDEN SUCESORAL SEGÚN LA LEY 29 DEL 82.
CARACTERTISTICAS PARA SABER COMO SE APLICA EL SEGUNDO ORDEN.
1. En ausencia de hijos, los ascendientes más próximos que quieran o puedan suceder
personalmente o ser representados, los ascendientes más próximos son herederos TIPO y la
conyugue es CONCURRENTE, lo que quiere decir que, si no existe un ascendiente, el
conyugue no hereda en ese orden, es decir si al mano no le sobrevive más nadie que la
mujer, la mujer lo recibe todo, pero lo recibe en tercer orden, cualquier acreedor puede
valerse de esa minucia para fregarte la sucesión.
En ese orden de ideas, al haber varios ascendientes, la porción conyugal será igual para todos, se
dividirá en 2 cuando existan ambos padres, en cuatro cuando faltando aquellos existan los 4 abuelos
(es muy raro).
Si hay un solo abuelo materno y 2 abuelos paternos, el materno recoge solo una parte la que le
corresponde al materno y la otros dos reciben lo que les corresponde a los abuelos paternos porque
se distribuye en 3 partes, una parte para cada abuelo por cabezas.
EJEMPLO.
P (Dejo un acervo sucesoral que asciende a los 6.000.000).
Lo primero que tenemos que hacer aquí es liquidar la sociedad conyugal.
Al liquidarlo, al conyugue sobreviviente le quedan 3.000.000 millones
Entonces el acervo queda en 3.000.000, si la herencia es por ese monto, hay que analizar que dice el
1047 del C.C, se reparten un millón a cada uno de los demás sobrevivientes.
Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos ni padres adoptantes, le
sucederán su hermano y su conyugue
JM J
Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos ni padres adoptantes, le
sucederán su hermano y su conyugue.
L Y R SON CARNALES Y RJ Y RM SON DE SIMPLE CONJUNCIÓN PATERNA.
El acervo es de 6.000.000.
Los hermanos carnales recibirán doble ´porción de los que sean paternos o maternos.
De salida el conyugue le quedan 3 millones, si R le sobrevive una conyugue A, le heredan
1.500.000 y del restante le quedan 800, 350 y 350.
QUINTO ORDEN:
2DO CORTE.
EL TESTAMENTO
TESTAMIENTO ABIERTO
https://www.youtube.com/watch?v=gvDO16IEQII
TESTAMENTO CERRADO
https://www.youtube.com/watch?v=dBJ5iAWgx4A
https://www.youtube.com/watch?v=rChRcreXt6o
Presentada la demanda del liquidatario, se corre traslado a los 20 días, en los hechos TIENE
QUE IR EL INVENTARIO, y ahí también en el mismo libelo, hay que presentar como va a
quedar repartida la sucesión para que la contestación de la demanda, si la pretensión es que se
tenga algo por liquidado, toca excepcionar porque está mal repartido. Si se presentan
excepciones, se corre traslado al demandante para que se pronuncia y se fija audiencia como
lo indica el 501 del CGP, no la del 372.
Si hay una culebra viva, como un impuesto o tributo, LA DIAN DEBE SER OFICIADA PARA
QUE SE PRONUNCIE Y TOCA SUBSANAR.
4 de junio de 2024
ARTÍCULO 501. INVENTARIO Y AVALÚOS
Realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora
para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas:
1. A la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil
y el compañero permanente. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados por
escrito en el que indicarán los valores que asignen a los bienes, caso en el cual será aprobado por el
juez.
En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados.
En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito
ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se
acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el cónyuge o compañero
permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial. En caso contrario las
objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral 3. Se entenderá que quienes no
concurran a la audiencia aceptan las deudas que los demás hayan admitido.
También se incluirán en el pasivo los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si
fueren objetados, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral 3, y si prospera la objeción, el
acreedor podrá hacer valer su derecho en proceso separado.
Si no se presentaren objeciones el juez aprobará los inventarios y avalúos. Lo mismo se dispondrá
en la providencia que decida sobre las objeciones propuestas.
2. Cuando en el proceso de sucesión haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el
inventario se relacionarán los correspondientes activos y pasivos para lo cual se procederá conforme
a lo dispuesto en el artículo 4o de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral
anterior, en lo pertinente.
En el activo de la sociedad conyugal se incluirán las compensaciones debidas a la masa social por
cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que se denuncien por la parte
obligada o que esta acepte expresamente las que denuncie la otra y los bienes muebles e inmuebles
aportados expresamente en las capitulaciones matrimoniales o maritales. En los demás casos se
procederá como dispone el numeral siguiente.
En el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluirán las compensaciones debidas por la
masa social a cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, para lo cual se aplicará lo
dispuesto en el inciso anterior.
No se incluirán en el inventario los bienes que conforme a los títulos fueren propios del cónyuge
sobreviviente. En caso de que se incluyeren el juez resolverá en la forma indicada en el numeral
siguiente.
La objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan partidas que se consideren
indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a
cargo de la masa social.
Todas las objeciones se decidirán en la continuación de la audiencia mediante auto apelable.
3. Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o
sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y
ordenará la práctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales
se practicarán en su continuación. En la misma decisión señalará fecha y hora para continuar la
audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes
sobre el valor de los bienes, con antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha señalada para
reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrán en la secretaría a disposición de las
partes.
En la continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el
juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en
la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieren sido
estimados por los interesados, sin que excedan el doble del avalúo catastral.
EL ALBACEA
En Colombia, un albacea es una persona designada en un testamento para encargarse de cumplir las
disposiciones del mismo y administrar el patrimonio del fallecido hasta que se haga la partición de
los bienes entre los herederos. Su función principal es asegurar que se cumplan las últimas
voluntades del testador y gestionar los asuntos relacionados con la herencia, como pagar deudas y
distribuir los bienes conforme a lo estipulado en el testamento.
Se encuentra en el artículo 1327 al 1373 del código civil.
CARACTERÍSTICAS DEL ALBACEA.
1. Es voluntario.
Esto quiere decir que el designado tiene la facultad de aceptar o repudiar el nombramiento, lo cual
no está obligado a fundamentar, pero si lo rechaza o la renuncia sin justa causa, perderá lo que le
hubiese dejado el testador.
2. Es personal.
Esto es un cargo personalísimo, porque se fundamenta en la confianza que deposita el testador en la
persona destinada para el cargo. Es intrasmisible e intransferible.
Así lo ha mencionado la corte suprema de justicia
3. Es remunerado.
El 1359 del código civil, se consagra que la remuneración es la que haya señalado el testador, si por
el contrario el testador no hubiera fijado la remuneración, le tocara al juez regularla, ya que todo
servicio debe ser remunerado.
4. Es temporal.
Tiene un plazo de duración, el artículo 1360 del CC, dispone que el albacea durara un tiempo cierto
y determinado que se haya prefijado por el testador, pero si el testador no lo hubiere fijado durante
un año contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. En algunos casos
el juez puede designarlo.
La designación de albacea es un acto reservado exclusivamente al causante, cuya voluntad no es
posible de suplir.
CAPACIDAD PARA SER ALBACEA
Pueden ser personas naturales o jurídicas. Según el artículo 1329 que no pueden ser albaceas las
personas designadas en el artículo 586 norma que se refiere a los incapaces para ejercer tutela, tales
como:
1. Ciegos
2. Mudos
3. Dementes
4. Los fallidos mientras no se hayan satisfecho sus acreedores.
5. Los que estén privados de administrar sus propios bienes.
6. Los que carecen de domicilio en la nación.
El testador podrá hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea y a cualquiera otra
persona para que se invierta en uno o más objetos lícitos. El cual debe tener en cuenta lo siguiente:
OBJETO DE LA PRETENSIÓN
El actor persigue que el juez reconozca su condición de heredero, le adjudique la herencia y ordene
restituirle las cosas que componen su herencia. Se trata, entonces, de una pretensión declarativa,
seguida de una constitutiva y otra de condena.
CAUSA DE LA PRETENSIÓN
De los pronunciamientos que se duplican son causa la calidad de heredero del actor y la ocupación
de la herencia por otra persona que se dice heredera.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
Será sujeto activo el heredero que no haya sido reconocido como tal, siendo de igual o mejor
derecho, y sujeto pasivo el que, prevalido de su condición de coheredero o de heredero aparente,
ocupa la herencia ajena.
COMPETENCIA
Cuando ninguna de las partes goce de fuero», la competencia para conocer de este proceso
corresponde en primera instancia al juez de familia" (CGP, art. 22.20). Por el factor territorial el
asunto corresponde al juez del domicilio del demandado" (CGP, art. 28.1).
Como la pretensión de petición de herencia no es susceptible de cuantificar, la competencia está
asignada al juez de familia en consideración a la naturaleza del asunto.
Cuando el proceso de sucesión esté en curso y sea de mayor cuan-tía, atrae la competencia para
adelantar el proceso de petición de herencia (CGP, art. 23-1). Por lo tanto, la demanda deberá
formularse ante el juez de familia que esté tramitando el proceso de sucesión, sin someterla a
reparto.
Si el proceso de sucesión es de menor o mínima cuantía, no atrae la competencia para tramitar el de
petición de herencia. Siendo así, la demanda debe dirigirse al juez de familia y
presentarse al reparto.
DEMANDA
En la demanda se debe invocar la condición de coheredero o de heredero de mejor derecho y pedir
el reconocimiento como heredero, la adjudicación de la herencia y la restitución de los bienes
hereditarios.
MEDIDAS CAUTELARES
La procedencia de medidas cautelares en este tipo de procesos está libre de discusión. Si el actor
persigue, partir del reconocimiento como heredero, la adjudicación de la herencia y la restitución de
los bienes hereditarios es preciso concluir:
a). Que la demanda recae sobre una universalidad de bienes, como lo es la masa herencial.
b). Que, al fin de cuentas, la demanda plantea una disputa por derechos patrimoniales, reales y
personales. De hecho, el derecho de herencia está legalmente catalogado como derecho real (CC,
art. 665), pero entre los bienes que componen la herencia también suele haber otros derechos reales
principales como el dominio.
Siendo así, ninguna dificultad puede ofrecer la subsunción de la hipótesis en el primero de los
supuestos normativos que autorizan la inscripción de la demanda (CGP, art. 590.1a).
Por supuesto que además puede provocarse la práctica de cualquier otra cautela, solicitud que
impone al juez la necesidad de hacer un ejercicio de ponderación en virtud del cual debe examinar
la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (CGP, art.590.1c), definir su alcance y duración, y
eventualmente sustituirla por otra.
La práctica de cualquiera de las medidas que se decreten está supeditada a que el interesado preste
caución para garantizar el pago de los perjuicios que injustamente llegare a causar (CGP, art. 590.2).
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES
Es previsible que el demandado alegue, en contra de la demanda, hechos como los siguientes:
a) . Que el actor es incapaz para heredar (CC, arts. 1019 a1023)
b). Que el actor es indigno de heredar (CC, art. 1025)
b)-. Que el actor fue desheredado (CC, art. 1265)
c)-. Que el actor ha repudiado expresa o tácitamente la herencia (CC, arts. 1282 y 1290).
TRÁMITE
Como la petición de herencia carece de cuantía" y este proceso no tiene atribuido trámite especial,
debe sujetarse al procedimiento verbal (CGP, art. 368). Por lo tanto, el traslado de la demanda al
demandado será por veinte días (CGP, art. 369) y de cinco días el de las excepciones perentorias al
actor (CGP, art. 370).
El trámite de la primera instancia está integrado por dos audiencias: la inicial (CGP, art. 372) y la de
instrucción y juzgamiento (CGP, art. 373). Sin embargo, los objetivos de las dos audiencias pueden
agotarse en una sola, si el juez así lo determina (CGP, art. 372 par).
TEMA Y CARGA DE LA PRUEBA
El fallo tiene que establecer si el actor es heredero de igual o mejor derecho, para definir si debe ser
reconocido como heredero. Si se encuentra que no es heredero de igual o mejor derecho, basta con
ello para despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda, sin necesidad de examinar las
excepciones propuestas por el demandado.
Como la principal pretensión, la petición de herencia define el estado civil de heredero, no es
transigible, por lo que el pleito no es susceptible de componer por medio de conciliación. Sin
embargo, las pretensiones de carácter patrimonial que son consecuencia de aquella son transigibles
y, por lo tanto, conciliables".
Sin embargo, dado que la partición es percibida como un negocio jurídico, la ley la somete a
escrutinio similar al de los contratos. De ahí que expresamente se haya establecido que "las
particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas de los contratos"
(CC, art. 1405-1).
En cualquier caso, la discusión sobre la eficacia de la partición puede ser planteada incluso por las
personas que hayan participado en ella (CC, art. 1405), pero con mayor razón por los terceros que
puedan resultar afectados.
Si el vicio que se atribuye a la partición configura alguna de las causales de nulidad del acto jurídico
según el régimen general de los contratos, podrá pedirse su anulación (CC, arts. 1405-1, 1740 a
1743); si consiste en la subsistencia del causante que se presumió muerto o en la inexactitud de la
fecha de su muerte, puede provocarse la rescisión con efectos invalidantes (CC, art. 108 y CGP, art.
584.3), lo mismo que si se trata de partición en vida lesiva de derechos ajenos (CGP, art. 487 par.); y
si el vicio estriba en un desequilibrio que constituya lesión enorme, puede pedirse la rescisión, pero
con consecuencias menos fulminantes (CC, arts. 1405-2 y 1946).
En la partición se configura la lesión enorme cuando alguno de los asignatarios o de los cónyuges
"ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota" (CC, arts. 1405 y 1832), es decir cuando ha
recibido menos de la mitad de lo que ha debido recibir.
En cualquier caso, de establecerse que el asignatario ha recibido menos de la mitad de su cuota, hay
lesión enorme. Así, por ejemplo, si el heredero tenía derecho al veinticinco por ciento de la masa
herencial y lo que le fue adjudicado equivale apenas al doce por ciento, hay lesión enorme; pero si
lo adjudicado representa el trece por ciento, no hay lesión enorme.
En la liquidación de la sociedad conyugal el problema es quizás más claro. Hay lesión enorme si el
afectado ha recibido menos de la mitad de lo que le debía recibir. Como los gananciales deben
distribuirse, en principio, por mitades entre los cónyuges, hay lesión enorme si uno de ellos recibe
menos de la cuarta parte y el otro recibe más de las tres cuartas partes. Si ninguno de los cónyuges
recibe menos de la cuarta parte, no hay lesión enorme.
Con todo, hay que tener en cuenta la facultad que la ley radica en cabeza de los cónyuges de
renunciar parcial o totalmente a los gananciales (CC, art. 1775), lo que quiere decir que cualquiera
de los cónyuges puede renunciar a una parte de sus gananciales a favor del otro y, por ello, el
tamaño del desequilibrio debe calcularse teniendo en cuenta la renuncia.
A dicho propósito conviene advertir que, si la renuncia a gananciales ha sido hecha en perjuicio de
terceros, la ilicitud daría lugar a la anulación de la renuncia y de la partición, mas no a la rescisión
por lesión enorme. Por último, es bueno recordar que el derecho a pedir la rescisión por lesión
enorme prescribe al cabo de cuatro años contados desde la fecha del acto (CC, arts. 1409 y 1954).
OBJETO DE LA PRETENSIÓN
Quien demanda persigue que el juez anule la partición o que la rescinda, según la razón que haya
dado lugar a cuestionar la eficacia del acto. Por lo tanto, se trata de una pretensión constitutiva.
CAUSA DE LA PRETENSIÓN
De la anulación de la partición solo puede ser causa alguno de los vicios que la ley expresamente
contempla con efecto invalidante.
La rescisión, a su turno, puede fundarse en la subsistencia del causante que se presumió muerto, en
la inexactitud de la fecha de su muerte, en la vulneración de derechos ajenos o en la lesión enorme.
En este último caso el desequilibrio debe ser de igual o superior entidad al señalado en la ley: el
afectado ha recibido menos de la mitad de su cuota.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
El proceso debe ser promovido por el heredero o el cónyuge cuyos intereses hayan resultado
afectados. Por ejemplo, en la rescisión por lesión enorme debe ser demandante el que haya
resultado perjudicado con el desequilibrio en la partición. En caso de que haya fallecido, cualquiera
de sus herederos podrá promover el pleito.
Sin embargo, en el caso de la rescisión por lesión enorme es bueno advertir que el asignatario que
haya enajenado total o parcialmente los bienes que le fueron adjudicados, pierde su legitimación
para provocar la rescisión por lesión enorme (CC, art. 1408).
La demanda debe dirigirse contra los demás asignatarios, los herederos o el cónyuge, adjudicatarios
de los otros bienes. Si alguno de ellos ha fallecido, la demanda debe dirigirse contra sus herederos.
COMPETENCIA
Cuando ninguna de las partes goce de fuero105, la competencia para conocer de este proceso
corresponde al juez de familia os (CGR art. 22.19). Por el factor territorial el asunto corresponde al
juez del domicilio del demandado (CGP, art. 28.1).
Cuando la nulidad o la rescisión se refiera a la liquidación de la sociedad conyugal y el proceso de
sucesión de alguno de los cónyuges esté en curso y sea de mayor cuantía, el juez que lo adelanta
absorbe la competencia para adelantar el proceso de nulidad o de rescisión (CGP, art. 23-1). Por lo
tanto, la demanda deberá formularse ante el juez de familia que esté tramitando el proceso de
sucesión, sin someterla a reparto.
Pero si el proceso de sucesión es de menor o mínima cuantía, no atrae la competencia para tramitar
el de nulidad o rescisión. Siendo así, la demanda debe dirigirse al juez de familia y presentarse
al reparto.
DEMANDA
En la demanda de nulidad o de rescisión de la partición se debe precisar la razón de hecho que
encaja en la hipótesis que la ley tiene contemplada como causa del respectivo fenómeno.
En especial, cuando se trate de rescisión por lesión enorme se debe afirmar que el actor recibió
menos de la mitad de lo que le correspondía (CC, art. 1405), lo que exige explicar en qué consistió
el desequilibrio. En este caso el actor debe precisar si fue por el cálculo indebido de la cuota
correspondiente o si se desprendió del avalúo o estimación incorrecta del valor comercial de los
bienes adjudicados. De ser así, el actor debe asumir la carga de desvirtuar el avalúo o la estimación
a partir de la cual se hizo la partición, lo que exige la aportación de un avalúo que establezca los
verdaderos valores de todos los bienes adjudicados (CGP, art. 227). De no ser aportado el avalúo, no
habrá cómo desvirtuar los guarismos a partir de los cuales se hizo la partición y, por consiguiente,
no podrá determinarse si hubo lesión enorme.
MEDIDAS CAUTELARES
La procedencia de medidas cautelares en este proceso está libre de discusiones. Si el actor persigue
anular o rescindir la partición con el propósito de que se vuelva a elaborar, es claro que la disputa
versa sobre la titularidad de derechos, entre los cuales puede estar el de dominio u otros derechos
reales. Siendo así, la hipótesis encaja en una de las descripciones normativas que autorizan la
inscripción de la demanda (CGP, art. 590.1a).
Por supuesto que además puede provocarse la práctica de cualquiera otra cautela, solicitud que
impone al juez la necesidad de hacer un ejercicio de ponderación en virtud del cual debe examinar
la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (CC, art. 590.1c), definir su alcance y duración, y
eventualmente sustituirla por otra.
La práctica de cualquiera de las medidas que se decreten está supeditada a que el interés preste
caución para garantizar el pago de los perjuicios que injustamente llegaré a causar (CGP, art. 590.2).
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Es previsible que el demandado se defienda con la negación del vicio atribuido a la partición. Así,
en la nulidad puede consistir en desmentir la causal alegada; en la rescisión por lesión enorme,
puede ser la negación del desequilibrio en la distribución de los bienes. Además, a título de
excepción, puede alegar la prescripción (CC, arts. 1409 y 1954) o la pérdida de legitimación del
demandante por haber enajenado los bienes adjudicados (CC, art.
1408). Si se trata de liquidación de sociedad conyugal, quizás el demandado pueda alegar a su favor
la renuncia, parcial o total, del demandante a gananciales (CC, art. 1775, modificado por el Dcto.
2820 de 1974, art. 61). También puede el demandado oponerse a la rescisión ofreciendo y
asegurando el suplemento de la cuota del actor (CC, art. 1407). Esta opción la conserva hasta antes
de la sentencia que decrete la rescisión.
TRÁMITE
Cómo no tiene asignado un trámite específico, está disputa de debe ventilar por el procedimiento
verbal (CGP, art. 368). No obstante, por ser un pleito de carácter patrimonial cuyas pretensiones son
susceptibles de cuantificación, cuando sea de mínima cuantía se somete al procedimiento verbal
sumario (CGP, art. 390-1).
TEMA Y CARGA DE LA PRUEBA
En el proceso de nulidad el hecho relevante es el que configura el vicio que se le enrostra a la
partición. En el de rescisión, la subsistencia del causante, la vulneración de derechos ajenos o la
lesión enorme.
En el último caso el principal hecho relevante para desatar la disputa consiste en que el demandante
recibió menos de la mitad de lo que debía serle adjudicado en la partición. Siendo así, es preciso
establecer en el proceso si es verdadero el desequilibrio alegado y, en caso afirmativo, si surgió de
la inexactitud del avalúo de los bienes o de la operación aritmética. Por consiguiente, es necesario
reconstruir la masa herencial o social y, a partir de allí, establecer qué cantidad debía ser adjudicada
al actor.
En caso de que el actor haya planteado que el desequilibrio se desprendió de un yerro en el cálculo
matemático, es preciso verificarlo, para lo cual basta rehacer la operación.
Si, en cambio, ha planteado que se derivó de un error en el precio asignado a los bienes, es menester
establecer si los valores a partir de los cuales se hizo la partición son correctos, para lo cual es
indispensable contar con un avalúo de todos los bienes objeto de la partición que ponga en
evidencia el tamaño del desequilibrio.
Sin avaluar la totalidad de los bienes adjudicados será imposible calcular el valor adecuado de la
cuota correspondiente al actor y, por consiguiente, tampoco podrá calcularse la existencia del
desequilibrio ni su tamaño. Lo que permite establecer la presencia de lesión enorme es el contraste
del valor comercial de todos los bienes con el de los adjudicados al actor.
El avalúo deberá establecer el valor comercial que en el momento de la partición tenía cada uno de
los bienes que fueron adjudicados. Solo así puede hacerse el cálculo de los valores reales y
determinar si el valor de los bienes adjudicados al demandante es inferior a la mitad de lo que debía
recibirlo.
La carga de la prueba del desequilibrio corresponde, en principio, a la parte actora. Sin embargo, el
avalúo de los bienes que estén en poder de la parte demandada depende de que se permita el
examen, lo que quiere decir que la renuencia del demandado que impida la práctica de la prueba
acarrea una presunción de certeza sobre el valor que el actor haya pretendido demostrar (CGP, art.
233-2).
Si el demandado ha invocado la pérdida de legitimación del actor, tiene la carga de demostrarla.
Pero si el actor ha alegado que fue víctima de error, fuerza o dolo en el acto de la partición, tiene la
carga de acreditarlo (CC, art. 1408).