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Conceptos Clave del Derecho de Familia

Cedulario de D° de Familia

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Cedulario Examen derecho civil IV.

1. Concepto de familia, ley 20.530, relación con el concepto de matrimonio. Señale 2


características del derecho de familia.

Ley 20.530 Familia: Núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por
vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que
generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre
ellos.

Relación con el concepto de matrimonio;

- Art. 102 C.C.: El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual
e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse
mutuamente.

El matrimonio, entendido como este contrato solemne celebrado entre 2 personas, surge, o se
fundamenta, en este vínculo afectivo o de pareja que la ley 20.530 encuadra dentro del concepto de
familia.

Características del derecho de familia;

- El Derecho de Familia es de contenido eminentemente ético (debe de fidelidad entre los


cónyuges, deber de cohabitación entre los cónyuges, deber de respeto y obediencia de los hijos hacia
los padres, etc)

- Los derechos de familia son ordinariamente intuitu personae, de manera que no pueden
cederse ni renunciarse; tampoco son transferibles ni transmisibles.

- Los actos del Derecho de Familia no están sujetos a modalidades. (matrimonio o


reconocimiento de un hijo)

2. Parentesco: concepto y tipos: consanguinidad, afinidad y adopción. Caso del conviviente civil.
La línea (recta y colateral) y el grado.

Parentesco; es la relación (de familia) que existe entre dos personas.

Determina los derechos, los deberes y las obligaciones que nacen entre los padres y los hijos así como
también determina quienes concurren y quienes son excluidos de la sucesión de una persona.

Tipos de parentesco; consanguinidad, afinidad y adopción.

a) Parentesco por consanguinidad, se funda en la relación de sangre que existe entre dos personas, cuando
una desciende de la otra o ambas de un tronco o antepasado común.

b) Parentesco por afinidad: es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los
consanguíneos de su cónyuge. (No genera derechos, el legislador sólo lo considera para establecer
inhabilidades e incapacidades para contraer matrimonio,)

- El acuerdo de unión civil: los convivientes civiles serán considerados parientes para los
efectos previstos en el art. 42 del Código Civil. se trata de un parentesco legal (distinto del
consanguíneo y por afinidad), de alcance limitado. Existe un “tipo de parentesco” entre los
convivientes civiles.
- El conviviente civil tendrá afinidad con los consanguíneos de su connivente civil mientras se
encuentre vigente el acuerdo de unión civil. Para determinar el grado de parentesco se “toma”
el lugar de su conviviente.

c) Parentesco por adopción Deriva de una adopción y se produce entre el adoptado y el o los adoptantes y
los parientes por consanguinidad de estos últimos.

Tipos de adopción antes; a) Adopción contrato, Ley 7.613 b) Adopción simple, Ley 18.703 c) Adopción
plena, Ley 18.703.

De los 3 estatutos el de la adopción plena conferían al adoptado un nuevo estado civil, es decir, lo
incorporaban a la familia del adoptante, desvinculándolo de su familia biológica, los otros tipos de adopción
no. Actualmente solo se encuentra vigente la adopción plena.

Línea (recta y colateral) y el grado.

Línea de parentesco: la serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta) o de un tronco común
(línea colateral, transversal u oblicua).

- ejemplo, el abuelo, padre e hijo están en la línea recta porque el padre desciende del abuelo y
el hijo del padre y del abuelo.

- Ejemplo: hermanos están en la línea oblicua o colateral, porque ambos descienden de un


tronco común: el padre. Lo mismo ocurre con los primos o con el tío y sobrino.

Grado es la distancia que existe entre dos parientes. Es importante porque mientras más cercano confiere
mayores derechos.

Para contar el grado de los colaterales es necesario subir hasta el tronco en común

3. Estado civil: concepto, características y fuentes (ley, voluntad, hecho, sentencia).

- Art. 304 C.C.: la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o
contraer ciertas obligaciones civiles.

- (El estado civil depende, principalmente, de las relaciones de familia)

Características:

- Es un atributo exclusivo de las personas naturales.

- Es uno y es indivisible (no se puede tener más de un estado civil derivado de la misma fuente)

- Es incomerciable, irrenunciable, imprescriptible.

Fuentes del estado civil

a) La ley: Así, por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación se haya determinado en
conformidad a las reglas art. 33 del Código Civil.

b) La voluntad de las partes: como ocurre con el estado civil de casados o convivientes civiles;

c) La ocurrencia de un hecho: por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado
civil de viudo, y

d) Sentencias judiciales: como ocurre, por ejemplo, con la sentencia que declara a una persona hijo de otra o
la separación judicial, divorciada.
4. Filiación. Concepto y referirse a la determinada, dentro de ella a la matrimonial (casos).

FILIACIÓN: “el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o con su madre y que consiste en la relación
de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente
en primer grado”.

La filiación sólo va a producir efectos cuando esté legalmente determinada, pero estos efectos se retrotraen a
la fecha de la concepción.

- Se puede tener filiación respecto de dos padres, dos madres, un padre y una madre.

Clases de filiación

1) Filiación por naturaleza

Determinada

- matrimonial;

- no matrimonial,

- por fecundación mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida

No determinada

2) Filiación adoptiva

¿Cuándo se produce la Filiación matrimonial?

a) Cuando al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo exista matrimonio entre los padres (art. 180
inciso 1º)

b) Es también filiación matrimonial la del hijo cuyos progenitores contraen matrimonio con posterioridad a su
nacimiento, siempre que la filiación haya estado previamente determinada por los medios que el Código
establece respecto de quienes contraen matrimonio,

c) Si la paternidad o la maternidad no estuviere determinada con anterioridad al matrimonio de sus padres, se


determine por reconocimiento realizado por ambos progenitores en el acto del matrimonio o durante su
vigencia, en la forma prescrita por el artículo 187.

d) cuando una sentencia judicial dictada en juicio de filiación así lo establezca (185 inc. Final)

5. Filiación. Concepto y referirse a la determinada, dentro de ella a la no matrimonial. (casos). El


reconocimiento y la sentencia (sólo generalidades).

FILIACIÓN: “el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o con su madre y que consiste en la relación
de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente
en primer grado”.

- Clases de filiación; por naturaleza y por adopción

- Filiación por naturaleza; determinada – indeterminada

- Filiación por naturaleza determinada; matrimonial, no matrimonial, técnicas de


reproducción asistida.
¿Cuándo se presenta la filiación no matrimonial?

En todos los demás casos en que no hubiere filiación matrimonial, por ejemplo, el hijo no se reconoció
durante la vigencia del matrimonio, sea que hubiese nacido antes y después de su celebración.

Formas de determinar la filiación no matrimonial

a) por reconocimiento de uno de los progenitores, o de ambos; o

Acto jurídico solemne de familia, por el cual una persona afirma ser padre o madre de otra cuya filiación no
está determinada. Es un acto que no necesita prueba de paternidad.

- este acto unilateral no requiere aceptación del reconocido y se puede reconocer toda
clase de hijos, incluso los que estén muertos.

- Este reconocimiento puede ser voluntario expreso (espontáneo o provocado) o


voluntario tácito.

El hijo puede repudiar el reconocimiento voluntario, privará retroactivamente al reconocimiento de todos los
efectos que beneficien exclusivamente al hijo o sus descendientes

b) Por sentencia: reconocimiento forzado mediante sentencia judicial recaída en un juicio de filiación (art.
186)

6. Acciones de filiación: enunciarlas y referirse a una de ellas a su elección.

Las acciones de filiación suponen la investigación de la paternidad o maternidad.

a) acciones de reclamación de filiación, matrimonial o extramatrimonial,

b) acciones de impugnación de filiación.

Además, recordemos, está la acción de desconocimiento de paternidad, contemplada en el artículo 184 inc. 2º

Acción de reclamación de la filiación: Aquellas que la ley otorga al hijo en contra de su padre o de su
madre, o a éstos en contra de aquél, para que se resuelva judicialmente que una persona es hijo de otra.

TITULAR DE LA ACCIÓN. La acción de reclamación la puede intentar el hijo en contra de sus progenitores
o los progenitores en contra del hijo. Si es el hijo quien demanda, deberá entablar la acción conjuntamente
en contra de ambos progenitores (art. 204 inc. 2º). En el caso en que sea uno de sus progenitores quien
demande la filiación matrimonial del hijo, debe el otro padre intervenir forzosamente en el juicio, so pena
de nulidad. Así lo establece el artículo 204 inciso final.

- Es imprescriptible e irrenunciable, se tramita en los juicios de filiación.

7. Derechos y deberes derivados de la filiación: en particular autoridad paterna (cuidado


personal) y alimentos.
Los efectos de la filiación son los derechos y obligaciones que derivan de ella y abarca las siguientes
materias:

I) Patria Potestad

II) Derecho de alimentos

III) Derechos Hereditarios.

IV) Autoridad Paterna (cuidado personal): Conjunto de derechos y obligaciones de


contenido eminentemente moral, existente entre padres e hijos.

Derechos y deberes de los hijos para con los padres; EJ: Respeto y obediencia

Derechos y deberes de los padres para con los hijos; cuidado personal.

- Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado
personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud
del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa,
equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

- Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el
cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma
compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante
cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción
de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento.

A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con
quien estén conviviendo.

En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés
superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres,
o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior
debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.

En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.

8. Matrimonio: concepto legal y elementos del mismo.

Concepto art. 102: El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

ELEMENTOS;

1. El matrimonio es un contrato (Def. de C°): existen 3 teorías al respecto

- Es un contrato propiamente tal

- Es un acto de estado

- es una institución.
2. Es un contrato solemne; El matrimonio no se perfecciona por el solo consentimiento de los
contrayentes, sino que requiere ciertas formalidades, como la presencia de un oficial civil y de
dos testigos hábiles.

3. Pueden celebrarlo solamente dos personas naturales

4. Actual e indisoluble; la indisolubilidad es poesía del legislador, se puede poner fin al


matrimonio. La voz actual descarta cualquier idea de condición suspensiva.

5. Finalidades; vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

9. Matrimonio: Requisitos de existencia y de validez; definición y diferencias.

Concepto art. 102: El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

ELEMENTOS;

1. El matrimonio es un contrato (Def. de C°): existen 3 teorías al respecto

- Es un contrato propiamente tal

- Es un acto de estado

- es una institución.

2. Es un contrato solemne; El matrimonio no se perfecciona por el solo consentimiento de los


contrayentes, sino que requiere ciertas formalidades, como la presencia de un oficial civil y de
dos testigos hábiles.

3. Pueden celebrarlo solamente dos personas naturales

4. Actual e indisoluble; la indisolubilidad es poesía del legislador, se puede poner fin al


matrimonio. La voz actual descarta cualquier idea de condición suspensiva.

5. Finalidades; vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

10. Refiérase a la separación de hecho y a sus clasificaciones (de común acuerdo y judicialmente)

Nos referimos a la separación de los cónyuges, presente en la medida que se haya puesto termino a la
convivencia. Esta separación de hecho puede ser de;

1. De común acuerdo.

2. Judicialmente.

1. De común acuerdo; Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus
relaciones mutuas, especialmente en lo concerniente a:

1. Los alimentos que se deban;

2. Las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio (podrán separarse de bienes por
ejemplo).

Si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos:


3. régimen aplicable a los alimentos,

4. Al cuidado personal.

5. la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere
bajo su cuidado.

EL ACUERDO OTORGA FECHA CIERTA AL CESE DE LA CONVIVENCIA siempre y cuando conste


por escrito en;

A) escritura pública, o acta extendida y protocolizada ante notario público;

B) acta extendida ante un Oficial del Registro Civil,

C) transacción aprobada judicialmente.

b) Regulación judicial. Si los cónyuges no logran acuerdo sobre las materias a que se refiere el artículo 21
del C.C., cualquiera de ellos podrá solicitar la regulación judicial referente a las materias de dicho artículo.

- El cese de la convivencia tendrá también fecha cierta a partir de la notificación de la


demanda,

- habrá fecha cierta, si no mediare acuerdo ni demanda entre los cónyuges, cuando,
habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de
cualquiera de los instrumentos señalados en las letras a) y b) del artículo 22 o dejado
constancia de dicha intención ante el juzgado correspondiente, se notifique al otro
cónyuge.

11. Refiérase a la separación judicial, sus causales y efectos. ¿Qué sucede si los cónyuges reanudan
la vida en común?

Causales de la separación judicial: Se puede demandar:

a) Por uno de los cónyuges (el inocente) si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una
violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones
para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. No podrá invocarse el adulterio cuando exista
previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges.

b) Por cualquiera de los cónyuges, cuando hubiere cesado la convivencia. Si la solicitud fuere conjunta, los
cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y
con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas
en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda

(1) el interés superior de los hijos,

(2) procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y

(3) establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuya
separación se solicita.

EFECTOS: Momento: Produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia. Sin
oponibilidad: desde que se su inscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial.

1. Genera el estado civil de: separados judicialmente.


2. 2. Se suspenden algunos deberes del matrimonio (Ej. Deber de cohabitación)

3. Termina la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales.

4. Los cónyuges separados judicialmente pueden celebrar contratos de compraventa entre sí.

¿Qué sucede si los cónyuges reanudan la vida en común?

a) Mientras se tramita el juicio de separación. Requiere el ánimo de permanencia. Art.


38 LMC.

b) Cuando ya hay sentencia, supuesto en que será necesaria una nueva sentencia que a
petición de ambos cónyuges revoque la sentencia de separación. Para que esta nueva
sentencia sea oponible a terceros, se debe subinscribir al margen de la inscripción
matrimonial.

12. Causales de extinción del matrimonio; explicar cada una.

El art. 42 de la Ley de Matrimonio Civil señala las causales, a saber:

i.- Por la muerte de uno de los cónyuges; Se refiere a la muerte natural; cesación total de sus funciones
cerebrales.

ii.- Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en la ley; no solo se requiere la
sentencia de muerte presunta sino también determinados plazos.

- Que hayan transcurrido cinco años desde las últimas noticias y setenta años desde el
nacimiento del desaparecido;

- Que hayan transcurrido cinco años desde que una persona recibió una herida grave
en la guerra, o le sobrevino otro peligro semejante, y no se ha sabido más de ella;

- Que hayan transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la
sentencia que declara la presunción de muerte, cualquiera que fuese la edad del
desaparecido si viviere;

- Que haya transcurrido un año, desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de la


pérdida de una nave o aeronave que no apareciere dentro de tres meses o, en el caso de
un sismo o catástrofe.

iii.- Por sentencia firme de nulidad;

- La ley señala de forma precisa los vicios que generan la nulidad matrimonial (no hay
causales genéricas)

- no cabe distinguir entre nulidad absoluta o relativa.

CAUSALES DE NULIDAD DE MATRIMONIO Son taxativas y los vicios que las constituyen deben
haber existido al tiempo del matrimonio.

Básicamente, la nulidad matrimonial se fundara en la inexistencia de uno de los requisitos de valides de


todo matrimonio.

Causales de nulidad de todo contrato matrimonial (requisitos de validez)


1) Matrimonio celebrado existiendo algún impedimento dirimente absoluto o
relativo

2) Falta de consentimiento libre y espontáneo de alguno de los contrayentes.

3) Celebración del matrimonio ante testigos inhábiles o en menor número de los


que la ley exige.

iv.- Por sentencia firme de divorcio; y

La sentencia firme que declara el divorcio por las causales que establece la LMC pone término al matrimonio
y da lugar a que se produzcan los demás efectos que establece la ley.

¿Cómo está diseñado el sistema?

1. Divorcio Sanción o en base a falta imputable

2. Divorcio por causa de cese de convivencia. Hay que distinguir:

- Cese de convivencia por haber trascurrido más de 3 años.

- Cuando los cónyuges solicitan el divorcio por esta causal y lo hacen de común
acuerdo, se requiere de 1 año de cese de convivencia.

v.- Por voluntad del cónyuge de la persona que ha obtenido la rectificación de la Ley Nº 21.120, en
aplicación de lo dispuesto en el art. 19 de dicho cuerpo legal.

13. sentencia firme de nulidad como causal de extinción matrimonial (Definición, características)
Efectos de la nulidad matrimonial (respecto de los ex presuntos cónyuges y respecto de
terceros)

En la medida que se hayan incumplido algunos de los requisitos de valides del contrato de matrimonio
(consentimiento, capacidad y solemnidades) se podrá ejercer la acción de nulidad matrimonial, ante el
tribunal correspondiente, con el objetivo de que se declare la nulidad del matrimonio.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD: Es una acción de derecho de familia, Es una


acción personal, Por regla general, es imprescriptible y sólo se puede hacer valer en vida de los cónyuges.

Efectos de la nulidad del matrimonio;

1. Efectos de la nulidad entre los ex presuntos cónyuges: la nulidad produce sus efectos desde la
fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que la declara, retrotrayéndose las partes al estado
en que se encontraban al momento de contraer el vínculo matrimonial.

2. Efectos de la nulidad respecto de terceros: la sentencia ejecutoriada en que se declare la


nulidad del matrimonio, deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción
matrimonial y no será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique.

14. Divorcio sanción (Definición y explique algunas Causales) Divorcio por el cese de la convivencia
(Definición y formas de probar el cese de la convivencia)

1. Divorcio Sanción;

Solo puede ser solicitado por uno de los cónyuges, el cónyuge más débil (victima)

Esta causal supone los siguientes requisitos copulativos:


- Falta imputable al otro (otro cónyuge)

- Que esta constituya una violación GRAVE de los deberes y obligaciones que
impone el matrimonio, o bien, de esos deberes y obligaciones para con los hijos.

- Que esta violación torne intolerable la vida en común.

Causales del divorcio sanción: recordar que las causales no son taxativas, las siguientes son solo algunas
causales definidas expresamente por el legislador.

- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la


convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y

- Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos

2. Divorcio por causa de cese de convivencia.

Puede ser solicitado por uno de los cónyuges por ambos.

Ambos cónyuges lo pueden pedir de común acuerdo (transcurrido el plazo de un año) o bien lo solicita uno
sólo de ellos por haberse producido el cese efectivo de la convivencia conyugal a lo menos durante tres años.

CUANDO AMBOS CÓNYUGES LO PIDEN DE COMÚN ACUERDO, acreditando que ha cesado la


convivencia entre ellos durante un lapso mayor de un año y acompañen un acuerdo regulatorio (completo y
suficiente en los términos definidos en el artículo 27) de sus relaciones mutuas y para con los hijos, que
resguarde el interés superior de los hijos, procurando aminorar el menoscabo económico que pudo causar la
ruptura y establezca relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita (art.
55). El acuerdo entre los cónyuges sólo está referido a la acción de divorcio –ambos quieren divorciarse-, no
al plazo de cese de la convivencia.

CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES; por haber cesado la convivencia


conyugal, durante a lo menos tres años.

Los requisitos para que opere esta causal son los siguientes:

a) cese de la convivencia efectiva por tres años a lo menos; no basta el hecho material de la separación, sino
que se requiere además que falte el animus separationis.

b) que el actor haya cumplido con la obligación de proporcionar alimentos a su cónyuge e hijos durante el
cese de la convivencia. Se debe probar en este caso una sentencia (o avenimiento) y el incumplimiento.

FORMA DE PROBAR EL PLAZO DE CESE DE LA CONVIVENCIA.

1. Escritura pública

2. Acta extendida ante oficial del registro civil

3. Transacción aprobada judicialmente

15. Divorcio: definición, características de la acción y efectos


Divorcio: distinguiendo entre divorcio sanción (falta imputable al otro, incumplimiento de las obligaciones
matrimoniales-paternales, vuelve intolerable al vida en común) y divorcio por el cese de la convivencia
(unilateralmente: cese de la convivencia de 3 años – bilateralmente; cese de la convivencia 1 año)

Acción de divorcio:

a) Pertenece exclusivamente a los cónyuges (art. 56 inc. 1º);

b) Corresponde a ambos cónyuges, salvo en el caso del artículo 54, es decir, cuando el
divorcio es por culpa de uno de ellos, en que no la tiene el culpable (art. 56 inc. 2º);

c) Es irrenunciable (art. 57);

d) Es imprescriptible (art. 57);

e) Por su misma naturaleza tiene que intentarse en vida de los cónyuges.

Efectos del divorcio

1) Primero que todo, distinguir si los efectos se analizan respecto de los cónyuges o respecto de terceros

- El artículo 59 inciso 1º de la Ley Nº 19.947 señala que “el divorcio producirá efectos
entre los cónyuges desde que quede ejecutoriada la sentencia que lo declare” y el inciso
2º agrega que “sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare el
divorcio deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial.
Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges
adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer
matrimonio.

2) El estado civil de divorciado se prueba en conformidad al art. 305 C. Civil.

3) El divorcio no afecta la filiación ya determinada de los hijos ni los derechos y obligaciones que emanan
de ella. (art. 53)

4) El divorcio pone fin a los derechos de carácter patrimonial, como el de alimentos y sucesorios entre los
cónyuges (art. 60).

5) El fallo ejecutoriado habilita para pedir la desafectación de un bien de propiedad de un cónyuge que esté
declarado como bien familiar (art. 145 C. Civil).

16. Refiérase a la compensación económica producto del divorcio: ¿Cual es la oportunidad para
demandar? ¿Cómo se determina la procedencia y monto de la compensación?

Compensación económica producto del divorcio: Es el derecho que asiste al cónyuge más débil a que se
le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o la nulidad, experimentará por no haber
podido desarrollar durante el matrimonio una actividad remunerada o lucrativa, o haberlo hecho en menor
medida de lo que podía y quería por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar.

RUBROS A LOS QUE HAY QUE ATENDER PARA SU FIJACIÓN: (Estos rubros no son taxativos)

- duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges

- buena o mala fe

- Edad y estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación previsional y


beneficios de salud; su cualificación profesional y posibilidades del acceso al
mercado laboral, colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del
otro cónyuge. Estos rubros no son taxativos
OPORTUNIDAD PARA DEMANDAR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

La compensación económica se puede pedir:

1. en la demanda (de divorcio o nulidad)

2. en escrito complementario de la demanda

3. mediante reconvención

17. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Definición y características En relación a las
capitulaciones matrimoniales ¿cuales son las estipulaciones prohibidas?

Las capitulaciones matrimoniales son convenciones entre los esposos destinados a fijar, antes o al
momento de celebrarse el matrimonio, las relaciones patrimoniales que regirán a los cónyuges.

1. Se trata de convenciones “dependientes” que quedan subordinadas en sus efectos a la celebración del
matrimonio.

2. La ley no ha establecido plazo alguno entre su celebración y el matrimonio.

3. Puede versar sobre cualquier materia de carácter patrimonial, siempre que ella no contenga
estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. Artículo 1717.

4. Las capitulaciones matrimoniales pueden celebrarse antes o al momento de celebrarse el


matrimonio, y en este último caso sólo pueden versar sobre dos cuestiones: pactarse el régimen de
“separación total de bienes” o el régimen de “participación en los gananciales”. Personas del mismo sexo
no pueden pactar sociedad conyugal.

5. Estas convenciones son siempre solemnes desde una doble perspectiva: deben celebrarse por escritura
pública –salvo cuando ellas se convienen al momento de contraer matrimonio– y deben subinscribirse
en la respectiva partida de matrimonio. Este último requisito es una solemnidad, ya que si ella no se
practica en el plazo de 30 días a contar de la fecha del matrimonio, “no tendrá valor alguno” (artículo
1716).

6. La ley prevé la situación de los nacionales o extranjeros que, habiendo contraído matrimonio fuera de
nuestro territorio, pasan a domiciliarse en Chile. Todos ellos pueden celebrar capitulaciones
matrimoniales hasta el momento de inscribirse el matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la
Comuna de Santiago, facultándoseles para pactar en el acto de inscripción el régimen de sociedad
conyugal o participación en los gananciales.

A) Estipulaciones prohibidas: Art. 1717

a) Estipulaciones contrarias a las buenas costumbres: concepto cambiante, será el juez, en cada caso, el
llamado a determinarlo.

b) Estipulaciones contrarias a las leyes. Ej: la renuncia de la mujer a demandar la separación de bienes
(artículo 153), la renuncia a la acción de divorcio (artículo 25 de la Ley de Matrimonio Civil), los pactos
sobre sucesión futura (artículo 1463), etc.

c) Estipulaciones que vayan en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada
cónyuge respecto del otro: de tipo patrimonial, socorro, asistencia, alimentos, etc.

d) Estipulaciones que vayan en detrimento de los descendientes comunes: educación, sustentación,


corrección, crianza, etc.
18. En relación a las capitulaciones matrimoniales ¿cuales son las estipulaciones permitidas?
Refiérase a los efectos y a la caducidad de las capitulaciones matrimoniales.

Las capitulaciones matrimoniales son convenciones celebradas entre los contrayentes destinados a fijar
(antes o al momento de celebrarse el matrimonio) las relaciones patrimoniales que regirán a los cónyuges.

B) Estipulaciones permitidas: está permitida toda estipulación no prohibida y que tenga relación con el
régimen patrimonial en el matrimonio y sus consecuencias.

a) Determinación del régimen patrimonial, sea sociedad conyugal, participación en los gananciales,
separación total de bienes, separación parcial (artículos 1715, 1718, 1720 del Código Civil)

b) Estipulaciones sobre donaciones por causas de matrimonio (artículos 1786 y siguientes);

c) Renuncia a los gananciales por parte de la mujer (artículo 1719);

d) Exención de la comunidad de determinados bienes muebles. Art. 1725 N°4

e) Aporte de bienes raíces a la sociedad conyugal, obligándose ésta a restituirle su valor cuando ella se extinga

f) Incorporación a la sociedad conyugal de valores propios de uno de los cónyuges para los efectos de adquirir
otra cosa durante la sociedad, situación prevista en el artículo 1727 Nº 2

EFECTOS DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Las capitulaciones matrimoniales sólo surten efectos a partir del matrimonio (son dependientes), y siempre
que concurran los demás requisitos. El artículo 1716 del Código Civil señala, que ellas “sólo valdrán entre las
partes y respecto de terceros desde el día de la celebración del matrimonio”. Cuando la ley utiliza la expresión
“valdrán”, ello implica reconocer que mientras el matrimonio no se efectúe estas convenciones no generan
derechos ni obligaciones.

El artículo 1716 condiciona su validez, además, a una solemnidad que consiste en “subinscribir” las
convenciones al margen de la respectiva inscripción matrimonial al tiempo de efectuarse el matrimonio o
dentro de los treinta días siguientes.

CADUCIDAD DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

1. Desde el momento mismo en que el matrimonio de las partes que concurren a ellas no puede celebrarse. Tal
ocurrirá en caso de que uno de los celebrantes muera o contraiga matrimonio con persona diversa de aquella
que concurre a la convención, esto último discutible.

2. Si después de contraído el matrimonio, no se “subinscriben” oportunamente al margen de la respectiva


inscripción matrimonial.

3. Tratándose de matrimonios celebrados en país extranjero, las capitulaciones caducan si, en el plazo de
treinta días, a contar de la inscripción del matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de
Santiago, ellas no se “subinscriben” al margen de la respectiva partida.

19. ¿Qué son los regímenes matrimoniales?


Régimen, es una expresión ambigua. Por ello, debiéramos hablar de régimen patrimonial, régimen
económico o régimen matrimonial patrimonial. Sin embargo, para efectos del estudio, al hablar de los
regímenes matrimoniales, nos referimos a la parte económica o pecuniaria del matrimonio.

El tipo de régimen interesa a:

1. Los cónyuges. Les interesa conocer que ocurre con los bienes que tienen al contraer matrimonio,
como así también, qué va ocurrir con ellos cuando se disuelva este.

2. A los descendientes. Particularmente a los hijos nacidos en ese matrimonio, para saber quiénes
les deben alimentos, quienes les deben financiar la educación, etc.

3. A los extraños, denominados generalmente terceros. Estos requieren conocer con quien tienen
que contratar, también a quien de ellos debe pagar, esto es, cuando se contraen deudas en un
matrimonio.

20. Clasificación de los regímenes matrimoniales (atendiendo a su fuente u origen y atendiendo a


su contenido). Matrimonios celebrados dentro de chile (Régimen legal supletorio y regímenes
convencionales)

I. Clasificación atendiendo a la fuente o al origen.

1. Legales: Son aquellos establecidos por la ley, y estos a su vez pueden asumir dos
formas:

A) Obligatorios: Es decir, las partes quedan sometidas al régimen matrimonial


establecido por el legislador, y no lo pueden cambiar por ningún otro, es un
sistema imperativo.

B) Supletorios: Aquellos establecidos por la ley, y que se aplican en silencio de


los interesados; las partes pueden acordar un régimen diferente pero si no lo
hacen se aplica el régimen legal.

2. Convencionales: Son aquellos adoptados de común acuerdo por los interesados,


estos asumen diferentes formas:

A) De amplia admisibilidad. Los cónyuges pueden adoptar cualquier


régimen matrimonial.

B) De admisibilidad relativa. Los interesados pueden no someterse al


régimen legal supletorio sino acordar un régimen distinto, pero no
cualquiera, sino elegir entre los que el legislador dispone.

II. Atendido al contenido de los regímenes patrimoniales.

1. Régimen de unidad. Se trata del régimen más absoluto y radical, se produce una absorción jurídica y
económica de la mujer por parte del marido, en definitiva este implica la anulación de la mujer.

2. Régimen de separación.

a) Régimen de separación total de bienes este constituye el prototipo de un régimen de


separación, se tipifica por la existencia de dos patrimonios paralelos, autónomos e
independientes.
b) Separación parcial de bienes. Se incluye aquí, pero corresponde a una modalidad del régimen
de comunidad de bienes.

3. Régimen de comunidad.

a) Comunidad universal. Se caracteriza porque todos los bienes pasan a ser comunes; por consiguiente, acá
hay un solo patrimonio, y ese patrimonio es común;

b) Comunidad restringida. Significa que no todos los bienes son comunes, pueden asumir distintas formas,
así tenemos:

a. Comunidades restringidas de bienes muebles. Solo son comunes los bienes muebles.

b. Comunidades restringidas de adquisición a título oneroso. Solo son comunes los bienes
adquiridos durante la vigencia del régimen, pero a título oneroso.

c. Comunidad restringida de bienes muebles y de bienes de adquisición a título oneroso.

d. Comunidad restringida de adquisiciones futuras: Solo son comunes los bienes que se
adquieren después de iniciado el régimen.

4. Régimen de comunidad diferida. En este régimen, durante la vigencia del régimen existe una separación
total de bienes, pero disuelto el régimen se forma una comunidad para que ambos cónyuges compartan los
gananciales que se hubieren obtenido durante el régimen; Hay 2 modalidades:

i.- Aquella en que al disolverse el régimen se forma una comunidad real, es decir, se juntan los bienes
obtenidos por el marido con los bienes obtenidos por la mujer y estos bienes pertenecen por partes iguales al
marido y a la mujer;

ii.- Aquella en que no se forma una comunidad real, existiendo una modalidad crediticia

1Matrimonios celebrados en Chile. Celebrados dentro de nuestras fronteras, sin considerar la nacionalidad
de los contrayentes. Tenemos que distinguir:

a) En el silencio de los interesados: El régimen es sociedad conyugal.

b) Los interesados pueden no someterse al régimen de sociedad conyugal y acordar:

i) Separación total de bienes.

ii) Participación de los gananciales

¿En qué momento pueden acordar separación total de bienes o separación en los gananciales? Tienen 3
oportunidades:

1. Antes de la celebración del matrimonio, cuando solamente son esposos, en las capitulaciones
prematrimoniales.

2. el acto mismo de la celebración del matrimonio, las que llamamos capitulaciones coetáneas al
matrimonio.

3. Durante la vigencia del matrimonio, en lo que se llama “el pacto del art. 1723”.
21. Matrimonios celebrados fuera de Chile (Régimen legal supletorio y
regímenes convencionales) ¿En qué momento los contrayentes pueden
acordar separación total de bienes o separación en los lugares gananciales?

Matrimonios celebrados fuera de Chile. Es indiferente la nacionalidad de los contrayentes, lo


determinante es que se casan fuera de Chile.

a) En silencio de los interesados el matrimonio se sometide al régimen de separación total


de bienes (régimen legal supletorio)

b) Los cónyuges pueden adoptar un régimen distinto, al inscribir el matrimonio en el


Registro Civil de nuestro país a saber (regímenes convencionales):

a. Sociedad conyugal

b. Participación de gananciales.

Respecto al Régimen de participación en los gananciales es un régimen convencional para


quienes contraen matrimonio en el extranjero, y podrá ser pactado al momento en que se inscriba el
matrimonio en nuestro país en la primera sección del Registro Civil de Santiago.

La separación total de bienes en cambio procederá como un régimen legal, puesto que
quienes contraigan matrimonio fuera de chile se les mirará como separados totalmente de bienes.
No obstante, los cónyuges pueden reemplazar este régimen por otro diverso ya sea por la sociedad
conyugal o el de participación en los gananciales debiendo realizarlo cuando inscriban su
matrimonio en la primera sección del Registro Civil de Santiago, allí quedará constancia de la
inscripción del matrimonio.

22. Sociedad conyugal: Definición, Origen (Ley y Convención), clasificación (según su


contenido) y situación legal en nuestro país (Artículos 1750 y 1752 C.C.)

Sociedad Conyugal es el régimen de comunidad de bienes a que queda sujeto un


matrimonio celebrado dentro de Chile siempre que no se hubiera acordado otro diverso, como
así mismo el que tiene lugar por convención de los cónyuges cuando el matrimonio se ha celebrado
fuera del país.

Origen:

I. Si el matrimonio se celebra en Chile: El origen de la sociedad conyugal es la


ley. Art.135 y 1718 CC.

II. Si el matrimonio se celebra en el extranjero: El origen de la sociedad conyugal


es la Convención; porque será menester que los cónyuges acuerden sociedad
conyugal cuando inscriban su matrimonio en nuestro país.

Clasificación según su contenido:

La sociedad conyugal responde a un Régimen de comunidad Restringida, lo que significa


que no todos los bienes van a ser comunes; habrá bienes comunes, habrá bienes del marido y de la
mujer.
Y dentro de las distintas posibilidades de comunidad restringida, la sociedad conyugal es
una comunidad restringida de gananciales, es decir la esencia de lo que es común lo constituye todo
lo que se adquiere con el esfuerzo personal de los cónyuges.

Naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. (SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS)

Una cuestión muy debatida en el derecho Nacional y en el derecho Extranjero lo constituye


determinar cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. Existen tres teorías al respecto:

1) Doctrina de la personalidad jurídica: distinta de los cónyuges.

2) Doctrina de la copropiedad: Ya que los bienes pertenecían tanto al marido como a la


mujer, de manera que se trataba de una copropiedad.

3) Doctrina de un patrimonio de afectación: tanto los bienes del marido como los bienes
de la mujer están destinados a una misma finalidad común: solventar los gastos del
matrimonio y de la familia. Y cuando nos encontramos con bienes destinados a un fin,
eso es un patrimonio de afectación.

¿Qué ocurre en nuestro país? Para esto hay que tener presente:

1) El art.1750 CC. Está norma nos dice que los bienes de la sociedad se confunden con los
bienes del marido, por consiguiente, los bienes sociales son bienes del marido.

2) El art.1752 CC. El que le impone, que la mujer no tiene ningún derecho sobre los bienes
de la sociedad.

Por consiguiente, teniendo en vista estas normas, ninguna de estas 3 doctrinas podríamos
aplicarla a nuestro derecho positivo.

23. Patrimonios que pueden haber en un régimen de sociedad conyugal

1) El haber social.

2) El haber propio del marido.

3) El haber propio de la mujer.

4) El patrimonio del art.150 CC. Si la mujer desarrolla un trabajo remunerado separado del
trabajo de su marido.

5) El patrimonio del art.166 CC. Si a la mujer se le hace una liberalidad con la condición
precisa de que esos bienes no los administre el marido.

6) Patrimonio del art.167 CC. Siempre que así se acuerde en las convenciones
prematrimoniales.

24. Haber social: activo de la sociedad conyugal (haber relativo y haber absoluto) y pasivo
de la sociedad conyugal (pasivo relativo y pasivo absoluto)

I. El activo de la sociedad conyugal: Está compuesto por todos aquellos


bienes cuyo dominio pertenece a la sociedad conyugal.
a) Haber absoluto: Está compuesto por todos aquellos bienes pertenecientes a la
sociedad conyugal adquiridos por esta sin cargo de recompensa; o sea la
sociedad conyugal hace suyo los bienes y no le queda debiendo nada al
cónyuge que lo adquirió o aportó.

b) Haber relativo: Está compuesto por todos aquellos bienes pertenecientes a la


sociedad conyugal, pero con cargo de recompensa a favor del cónyuge
aportante o adquiriente. El bien se incorpora al patrimonio social y en ese
sentido lo cuenta, pero al mismo tiempo la sociedad conyugal queda debiendo
el valor de ese bien.

II. El pasivo de la sociedad conyugal: este compuesto por todas aquellas


obligaciones a cuyo pago es obligada la sociedad conyugal.

a) Pasivo Absoluto: está compuesto por todas aquellas obligaciones a cuyo


pago es obligada la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, o sea, la
sociedad conyugal paga la deuda y no se reembolsa; de manera que la grava
sin que recupere lo que invirtió en el pago de la deuda.

b) Pasivo relativo: está compuesto por todas aquellas obligaciones a cuyo pago
está obligada la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa, en
contra del cónyuge que dio origen a la obligación.

25. Mencione las partidas del haber absoluto dentro de la sociedad conyugal y desarrolle
brevemente las más importantes.

I. El activo de la sociedad conyugal: Está compuesto por todos aquellos


bienes cuyo dominio pertenece a la sociedad conyugal.

a) Haber absoluto: Está compuesto por todos aquellos bienes pertenecientes a


la sociedad conyugal adquiridos por esta sin cargo de recompensa; o sea la
sociedad conyugal hace suyo los bienes y no le queda debiendo nada al
cónyuge que lo adquirió o aportó.

b) Haber relativo: Está compuesto por todos aquellos bienes pertenecientes a


la sociedad conyugal, pero con cargo de recompensa a favor del cónyuge
aportante o adquiriente. El bien se incorpora al patrimonio social y en ese
sentido lo cuenta, pero al mismo tiempo la sociedad conyugal queda debiendo
el valor de ese bien.

II. El pasivo de la sociedad conyugal: está compuesto por todas aquellas


obligaciones a cuyo pago es obligada la sociedad conyugal.

a) Pasivo Absoluto: está compuesto por todas aquellas obligaciones a cuyo


pago es obligada la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, o sea, la
sociedad conyugal paga la deuda y no se reembolsa; de manera que la grava
sin que recupere lo que invirtió en el pago de la deuda.

b) Pasivo relativo: está compuesto por todas aquellas obligaciones a cuyo pago
está obligada la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa, en
contra del cónyuge que dio origen a la obligación.
26. En materia del haber absoluto. Respecto al momento de adquisición de los bienes,
distinguiendo entre título y modo, ¿qué bienes pertenecen a la sociedad conyugal?

Respecto a las adquisiciones a título oneroso el Código señala “durante el matrimonio”, no


obstante, erra, ya que los derechos reales deben ser adquiridos en virtud de un título y un modo.
Replanteándonos ¿Es el título o el modo el que debe operar durante la sociedad conyugal?

En estricto rigor debería operar el modo. En efecto, si una persona compra un bien, por ello no
se hace dueño, solo adquiere un derecho para que posteriormente le pueda exigir al vendedor que le
haga la tradición del bien comprado. PERO ACÁ NO OCURRE, EL CÓDIGO ACÁ ATIENDE
AL TÍTULO Y NO AL MODO; por tanto:

Si el título es anterior a la sociedad conyugal, aunque el modo haya operado durante la


sociedad conyugal, ese bien no está adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Desde el año 1989, en virtud de la ley 18.802, puede también atenderse a lo que se ha
denominado “el pre título” es decir, un contrato previo al título según veremos.

Art. 1736. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella, aunque se haya
adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella.

Por consiguiente, si la causa o título ha precedido a la sociedad conyugal, el bien no pertenece a


la sociedad conyugal. El Artículo 1736 desarrolla una serie de casos que son una consecuencia del
principio; por ejemplo, que ocurre con la prescripción adquisitiva, con una transacción, con una
nulidad, con el saneamiento de la nulidad, etc.

27. Haber relativo de la sociedad conyugal: Concepto y clasificación (Bienes muebles


aportados, adquiridos a título gratuito durante la sociedad conyugal

Concepto: “Es aquel que está compuesto por todos aquellos bienes pertenecientes a la
sociedad conyugal y que ingresan a ella con cargo de recompensa.”

Por consiguiente, los del haber relativo son bienes sociales como los del haber
absoluto.

La propietaria de estos bienes es la sociedad conyugal.

Lo que produce estos bienes es de la sociedad conyugal, porque las cosas producen
para su dueño.

El riesgo de estos bienes es de la sociedad conyugal conforme al principio “que las


cosas perecen para su dueño”.

Los acreedores de la sociedad también pueden embargar los bienes del haber
relativo.

Estos bienes, los mismos que el del haber absoluto, ingresan a la sociedad conyugal
de un modo definitivo e irrevocable.

Partidas del haber relativo:


I. Bienes muebles aportados. Art. 1725 Nº3 y Nº4 del Código Civil. Los
que tienen los contrayentes cuando se forma la sociedad conyugal.

Requisitos:

a. Que se trate de dinero o de otras cosas fungibles o de especies


muebles. Pueden ser muebles corporales o incorporales, estos a su vez,
derechos reales o personales, cosas fungibles o no fungibles, muebles
por anticipación, etc.

b. Que tales bienes muebles pertenezcan a cualquiera de los cónyuges al


momento que se forma la sociedad conyugal[1].

II. Bienes muebles adquiridos a título gratuito durante la sociedad conyugal. Art.
1725 Nº3 y Nº4 del Código Civil.

Requisitos:

a. Que se trate de bienes muebles en sentido amplio.

b. Adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal.

c. Que la adquisición sea a título gratuito. Ya que si durante la


vigencia de la sociedad conyugal, uno de los cónyuges adquiere una
cosa mueble a título oneroso, ésta ingresa al haber absoluto de la
sociedad conyugal.

III. El tesoro en los casos del art. 1731 del Código Civil. Irá al haber relativo
de la sociedad conyugal, la parte del tesoro que corresponde al
descubridor, cuando este es uno de los cónyuges, y la parte que
corresponde al dueño del suelo, cuando este ha sido el descubridor en
terreno de alguno de los cónyuges, la que deberá al cónyuge que lo
encuentre la respectiva recompensa.

[1] Por regla general hay que atender a la fecha del título, y en ciertos casos a la del pre-título,
cuando se trate de un contrato de promesa, por ejemplo. Artículo 1736 N°7: “También pertenecerán
al cónyuge los bienes que adquiera durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya
celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste de un
instrumento público, o de instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo al
artículo 1703”.

28. Administración de la sociedad conyugal: Concepto y Clasificación (ordinaria y


extraordinaria)

I. ADMINISTRACIÓN ORDINARIA.

Concepto: es aquella que le corresponde al marido como jefe de la sociedad conyugal.


Art. 1749 C.C. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales
y los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se le
imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.

El marido tiene amplias facultades sujeto a dos limitaciones:

a. La que se establezcan en las capitulaciones matrimoniales.

b. Limitaciones establecidas en el título 22 del libro IV.

Art. 1749 C.C:

· El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o


gravar los bienes raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, sin
autorización de ésta.

· No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito
de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735[1], ni dar en arriendo o ceder
la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los
rústicos por más de ocho, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido.

· Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera


otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus
bienes propios. Para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la
mujer.

· La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito, o por


escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y
directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por
medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el
caso.

· La autorización podrá ser suplida por el juez, previa audiencia a la que será citada
la mujer, si ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez
en caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor edad, demencia,
ausencia real o aparente u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá
suplirse dicha autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes
sociales.

II. ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA.

Concepto: La administración extraordinaria de la sociedad conyugal es aquella que le


corresponde al curador del marido o de su mujer.

¿Cuándo hay que nombrar a un curador (de bienes, no general) al marido?

a. Que el marido fuere menor de edad.

b. Que el marido tuviera otro impedimento, demente, sordo, o sordo mudo que no
pudiera darse a entender claramente.

c. Que el marido fuera un disipador.


Al nombrarse un curador a los bienes del marido se necesita:

1°. Que el marido haya cortado la comunicación con su familia

2°. Que se desconozca su paradero

3°. Que no haya dejado un mandatario general, es decir, no nombró un apoderado o


nombró un mandatario especial. Entonces tenemos que nombrar un curador de sus
bienes.

¿A quién nombramos? En principio tiene preferencia la mujer, tanto para ser curadora de su
marido, caso que será una curadora general que se ocupa de su persona y sus bienes; o para ser
curadora de los bienes del marido ausente.

¿Cuándo nombraremos a un tercero?

1. Si la mujer es menor o adolece de otra incapacidad.

2. Si al marido hay que nombrarle un curador por ser un disipador.

3. Si la mujer no aceptara la curaduría del marido. Si la mujer no acepta ser curadora del
marido de sus bienes, va a tener que quedar sometida al curador que se nombre que es
un tercero. Pero si la mujer tampoco quiere quedar sometida bajo el poder de un tercero
la ley la opción para que pida la separación judicial de bienes. Y ahí termina la sociedad
conyugal y ella pasa a administrar libremente sus bienes.

[1] El cónyuge que administre la sociedad podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de
poca monta, atendidas las fuerzas del haber social.(esto es una nota al pie de página se copio asi)

29. Administración de los bienes propios de la mujer: Definición y limitaciones del marido
(bienes inmuebles e inmuebles)

Limitación que tiene el marido con respecto a los bienes propios de la mujer.

I. En materia de bienes inmuebles: Le corresponde al marido la


administración de los bienes propios de la mujer, pero tiene la siguiente
limitación:

a) El marido no puede enajenar voluntariamente los bienes raíces propios de la mujer.


Como vender.

b) El marido no puede gravar voluntariamente los bienes raíces propios de la mujer, por
tanto, no los puede hipotecar, no los puede constituir en usufructo, censo, servidumbre.

La mujer puede autorizar aquí, pero en relación a lo que ocurre tratándose de los bienes sociales
tenemos una variante (Art. 1754):

1. La autorización expresa de la mujer tiene que estar constituida por escritura pública,
en los bienes sociales solo tenía que constar por escrito, y si el acto o contrato que se
requería realizar necesita escritura pública entonces la autorización tenía que constar
por escritura pública. Aquí la autorización expresa de la mujer debe contar por
escritura pública, no hay otra posibilidad.

2. La autorización también puede ser expresa, cuando interviene directamente de


cualquier modo en el acto o contrato.

3. En seguida, también la mujer puede autorizar a través de un mandatario, pero aquí


también hay una diferencia, el mandato debe también debe constar por escritura
pública.

4. Autorización judicial, solo es posible en caso de impedimento de la mujer, no en


el caso de negativa. La mujer es dueña de sus bienes y en el caso que no quiere que
sean enajenados o gravados debemos respetar su voluntad, ninguna autoridad puede
reemplazar esa voluntad.

II. En materia de bienes muebles: Art. 1755. Para enajenar o gravar otros bienes
de la mujer, que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie,
bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la
mujer estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad.

a. Las limitaciones se refieren a los bienes muebles, el art. 1755 no lo dice,


pero llegamos a esta conclusión por el art. 1754 que reglamenta lo referente
a los bienes raíces, y el art. 1755 se refiere a otros bienes, por lo que
concluimos que se refiere a los bienes muebles.

b. Se trata de bienes muebles que el marido esté o puede estar obligado a


restituir en especies.

¿Qué bienes muebles el marido está obligado a restituir en especies? bienes muebles de la
mujer aportados en las capitulaciones prematrimoniales para que le sean devueltos en dinero
o especies, a elección de la mujer, porque ahí el marido puede o no puede estar obligado a restituir
en dinero o en especies, según lo que elija la mujer al disolverse la sociedad conyugal.

c. El marido necesita de la autorización de la mujer, necesita de la voluntad


de la mujer, porque ella es la dueña. Aquí tenemos que aplicar las reglas
generales de manifestación de voluntad en el acto jurídico, por tanto, la
mujer podrá manifestar su voluntad de un modo expreso, es decir, en
términos formales, explícitos y directos. O de modo tácito, o sea,
ejecutando actos que suponen indiscutiblemente su intención de acceder al
acto o contrato que se está celebrando.

d. La voluntad puede ser suplida por el juez, pero solo cuando esta esté
imposibilitada de manifestar su voluntad, el juez no puede suplir la
voluntad en caso de negativa de la mujer. Si la mujer dice no, debemos
respetar su negativa, el juez no puede alterar su voluntad, sea como sea son
los bienes de ella.

e. El marido necesita de la voluntad de la mujer para gravar o enajenar


estos bienes muebles, por consiguiente, si los quiere vender o empeñar
necesita de la autorización de la mujer.
30. ¿Qué ocurre si el marido ejecuta actos o contratos respecto de los bienes sociales o
bienes propios de la mujer, en que necesitaba autorización de la mujer o voluntad de
la mujer o de la justicia en subsidio y no la obtuvo?

La regla general es que ese acto o contrato es nulo, adolece de una causal de nulidad
relativa art. 1757 C.C.

Excepciones:

a. El acto o contrato era dar en arrendamiento bienes raíces por más de 5 u 8


años, o haberlo entregado en mera tenencia por más de 5 u 8 años la
sanción es otra. Esos actos no son nulos, pero solo tienen eficacia hasta los
5 años si son bienes urbanos y solo hasta 8 si son bienes rústicos. En lo
que excede los 5 u 8 años el arrendamiento le es inoponible a la mujer o a
sus herederos o cesionarios.

b. Si el marido se constituyó avalista, fiador o codeudor solidario de


obligaciones ajenas sin la autorización de la mujer, la sanción no es la
nulidad, sino que el marido sólo obliga sus bienes propios. No obliga los
bienes sociales, y menos los bienes propios de la mujer.

Tenemos dos acciones:

i. Acción de nulidad relativa

ii. Acción de inoponibilidad

Plazo de prescripción: 4 años. Se cuentan desde la disolución de la sociedad conyugal o


desde que haya cesado la incapacidad de la mujer.

Este plazo se suspende, pero el máximo del tiempo es de 10 años contados desde la
celebración del acto o contrato.

Art. 1757. Los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos
1749, 1754 y 1755 adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento o de la
cesión de la tenencia, el contrato regirá sólo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y
1756.

La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerlas valer la mujer, sus herederos o


cesionarios.

El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad


conyugal, o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos.

En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la
celebración del acto o contrato.

31. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: concepto, causales (directas e


indirectas). Efectos de la disolución de la sociedad conyugal.

La disolución de la sociedad conyugal es el término de la sociedad conyugal.

Liquidación, es el término de la comunidad que se forma al disolverse la sociedad


conyugal.
Causales de disolución de la sociedad conyugal

i. Causales directas: Son aquellas que ponen término a la sociedad


conyugal, pero subsiste el matrimonio bajo otro régimen de bienes. (3°
y 5°)

ii. Causales indirectas: Son aquellas que ponen término a la sociedad


conyugal como consecuencia de la disolución del matrimonio. (1°, 2° y
4°)

Las causales están en el art. 1764 CC, y esta norma tiene un carácter taxativo, por ende, no
hay más causales de disolución que éstas.

Art. 1764. La sociedad conyugal se disuelve:

1°. Por la disolución del matrimonio à causal indirecta.

a. La muerte natural de uno de los cónyuges.

b. Divorcio.

2°. Por la declaración de muerte presunta à causal indirecta.

a. Periodo de mera ausencia.

b. Periodo de posesión provisoria.

c. Periodo de posesión definitiva.

3°. Por la sentencia de separación judicial o de separación total de bienes: si la


separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos
en ella.

a. Por la sentencia de separación judicial de los cónyuges à causal directa, el


matrimonio continúa, pero separados totalmente de bienes.

b. Por la sentencia que declara la separación judicial de bienes à causal


directa, disuelve la sociedad conyugal, pero el matrimonio continúa.

4°. Por la declaración de nulidad del matrimonio à causal indirecta, el matrimonio


se ha declarado nulo y termina la supuesta sociedad conyugal.

5°. Por el pacto de participación en los gananciales o de separación total de bienes,


según el Título XXII-A del Libro Cuarto y el artículo 1723 à causal directa,
termina la sociedad conyugal, pero el matrimonio continúa.

Efectos de la disolución de la Sociedad Conyugal:

i. Terminan ciertas limitaciones que había entre cónyuges.

a. Si la sociedad conyugal se disuelve por una causal indirecta, es decir, por


haber terminado el matrimonio, significa que ya no son cónyuges, y por
consiguiente todo aquello que no está permitido a marido y mujer ahora es
posible que lo realicen;
b. Tratándose de la causal indirecta de separación judicial de los cónyuges, esa
separación de cuerpo de los cónyuges, terminan las limitaciones para celebrar
compraventa, permuta, promesa de compraventa y promesa de permutación,
porque veíamos que las causales son tan graves que no puede existir el riesgo
de que marido y mujer se coludan para perjudicar a los terceros.

c. Tratándose de las otras causales indirectas, atendiendo a que continúan


siendo marido y mujer porque se mantiene el matrimonio, subsisten las
limitaciones que anteriormente señalamos.

d. Disuelta la sociedad conyugal, la mujer, en el proceso de liquidación recupera


sus bienes propios e inicia ella la administración personal de esos bienes.

ii. Se puede renunciar a los gananciales. En este caso, la mujer no va a llevar


nada de gananciales, y como contrapartida, tampoco va a responder en absoluto de
las deudas sociales.

iii. Se forma una comunidad. Concluida la sociedad conyugal, queda un


patrimonio y surge una comunidad en el que son partícipes marido y mujer y/o
sus herederos si alguno de ellos hubiere fallecido, ahora bien, las reglas de la
comunidad ordinaria se aplican a esta comunidad derivada de la disuelta sociedad
conyugal, por consiguiente:

1. Cada copartícipe solo puede realizar actos de administración, no pueden


realizar actos de disposición ni de gravamen.

2. Para disponer de los bienes enajenándolos o gravándolos, deberán actuar


todos ellos de consuno.

iv. Se fijan el activo y el pasivo.

v. Procede la liquidación de la sociedad conyugal.

32. Patrimonio del art. 150. Requisitos. Renuncia a los gananciales: Concepto y efectos.

Requisitos: Para que tenga lugar los bienes reservados de la mujer casada se deben reunir:

1. Que esté casada en régimen sociedad conyugal: Estamos frente a una separación
parcial de bienes, y ésta solo se da como variante del régimen de sociedad conyugal.

2. Trabajo durante la sociedad conyugal. Este trabajo puede ser de variada naturaleza.

3. Remuneración: Si la mujer es empleada puede ser: sueldo, sobresueldo, participación


en las utilidades, etc. Si es profesional con sus honorarios, si es comerciante, la utilidad
que obtiene en el giro de su comercio, lo mismo si es una industria. La remuneración
puede recibirse de una sola vez o en forma parcelada y tiene que ser en bienes
susceptibles de una evaluación económica, lo normal es que sea en dinero, pero
también puede ser en bienes distintos de este, siempre que puedan apreciarse
patrimonialmente.

4. Trabajo separado del de su marido. Quiere decir que sea un trabajo separado del que
desarrolla su marido. No da lugar al patrimonio del art. 150, es el trabajo que la mujer
realiza como un amera colaboración con las labores que ejecuta el marido.
La renuncia a los gananciales es la abdicación que la mujer o sus herederos hacen a participar
en los gananciales obtenidos por la sociedad conyugal.

Si la mujer o sus herederos renuncian a los gananciales. En esta hipótesis la mujer no va a


participar de los gananciales de la sociedad conyugal y va a conservar íntegramente su patrimonio
del art. 150, por tanto, la mujer se queda con todo el activo y responde de todas las deudas del 150.

Efectos de la renuncia:

1°. El patrimonio social se identifica ahora y se juntan con los bienes del marido. Art.
1783.

2°. La mujer o sus herederos no llevan nada por concepto de gananciales.

3°. El marido se queda con todos los gananciales.

4°. No se liquidarán recompensas entre el marido y la sociedad conyugal, porque


ahora los bienes sociales y los del marido forman un solo todo.

33. Participación en los gananciales: Concepto y características.

Concepto. “El régimen de participación en los gananciales es aquel que reconoce a cada uno de
los cónyuges el dominio y disposición, administración, uso y goce de sus respectivos bienes y a
cuyo término se produce una compensación en los gananciales obtenidos teniendo el cónyuge
que no los logró o cuyo monto es inferior a los de su marido o mujer un crédito equivalente al
50 % del total o del exceso de gananciales”.

Características del régimen:

a. Es un régimen convencional, para quienes contraen matrimonio sea en el extranjero


o en nuestro país.

b. Es un régimen opcional, porque no es el único que se puede convenir.

c. Dentro de los sistemas de participación de los gananciales el CC adoptó el sistema


crediticio que se opone a un sistema de comunidad (real). Los que defienden este
sistema dicen que atendida la norma constitucional el cónyuge que no obtuvo u obtuvo
menos tiene un dº de dominio sobre el crédito y por tanto de todas maneras tendría un
dº de propiedad, pero lo es sobre un crédito, no sobre bienes determinados.

34. Separación total de bienes: Concepto, casos y clasificación (Atendida la extensión de


la separación y atendiendo a su origen o fuente)

Un régimen de separación de bienes es aquel en que se reconoce a cada uno de los cónyuges el
dominio, la administración, el uso y el goce del todo o de una parte de sus bienes y que tiene lugar
en virtud de una disposición legal o de una sentencia judicial o de una convención.

Este es un concepto amplio de separación de bienes, del que podemos hacer dos clasificaciones:

1. Atendida la extensión de la separación:

Parcial: respecto de una parte de los bienes (nunca será judicial).


Total: cuando nos referimos a todos los bienes.

Tengamos presente que la separación parcial no constituye un régimen independiente y


autónomo, solo es segregar dentro de un régimen de sociedad conyugal, una parte de
los bienes en beneficio de la mujer.

2. Desde el punto de vista de su origen o fuente, puede provenir:

Ley

Sentencia judicial

Convención.

Si jugamos con estas dos clasificaciones tenemos los siguientes resultados, puede haber:

1°. La separación parcial puede ser legal o convencional. No hay separación parcial
judicial.

2°. La separación total puede ser legal, judicial o convencional.

Otra combinación:

1°. La separación legal puede ser parcial o total.

2°. la separación convencional puede ser parcial o total

3°. La separación judicial será siempre total.

35. Separación judicial: concepto y causales.

Es el régimen de matrimonio que reconoce a cada uno de los cónyuges, el dominio, administración,
disposición, uso y goce de la totalidad de sus respectivos bienes, y que tiene lugar en virtud de
una sentencia judicial ejecutoriada que acoge la demanda interpuesta por la mujer
fundándose en una causa legal.

Causales:

I. Art. 1762 del CC. Si el marido está ausente (injustificadamente) hay que nombrar
un curador a los bienes del marido, si el marido es incapaz hay que nombrar un
curador general, en principio le corresponde a la mujer, pero si la mujer no
quiere aceptar, se entregan a un tercero, y si tampoco quiere someterse a la
dirección del tercero puede pedir la separación judicial.

II. Art. 19. De la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la separación de bienes si el otro,


obligado al pago de pensiones alimenticias, en su favor o en el de sus hijos comunes,
hubiere sido apremiado por dos veces en la forma señalada en el inciso primero del
artículo 15 (imponer arresto hasta por quince días o multa proporcional).

I. Art. 155 C.C:


1. Insolvencia. Situación de hecho, donde las obligaciones de una persona exceden
al valor de sus bienes, existe un desequilibrio entre el activo y pasivo, siendo el
último superior al primero.

2. Administración fraudulenta del marido. Aquí hay una conducta maliciosa, dolo
y existe un riesgo para la mujer.

3. Mal estado de negocios del marido. Actuación riesgosa o administración


errónea, descuidada, negligente[1].

4. Incumplimiento culpable por parte del marido de los deberes. Arts. 131 y 134
C.C. Referido a los efectos personales del matrimonio, deberes de fidelidad,
socorro, ayuda mutua, protección y respeto. Su incumplimiento genera una acción
con repercusión económica a impetrar la separación judicial de bienes.

5. Ausencia injustificada del marido por más de un año. El marido aquí


incumplió con el deber de convivencia de manera infundada por más de un año,
infracción de orden personal que genera una causal de orden económico.
6. Separación de hecho. Ya sea por abandono del marido, o por un acuerdo de
separación de hecho sin necesidad de que transcurra un año. Pudiese esta causal no
ser imputable al marido, pero proceder igualmente, la razón es la de poner término a
la comunidad, más no de sancionarle.

7. Si el marido por su culpa ha incurrido en una causal de separación judicial


de los cónyuges.

[1] El Código establece que el marido podrá oponerse a la petición de separación judicial de bienes
de la mujer rindiendo la garantía que caucione suficientemente los intereses de ella, constituir una
fianza o hipoteca. Lo mismo sucede con la causal de insolvencia, ver art. 155 inciso final.

36. Desarrollo temporal de la sucesión por causa de muerte, sus diversas etapas. La
apertura: Causa, momento, prueba de la muerte, lugar de la apertura: importancia.
Importancia del momento de la apertura de la sucesión.

37. Teoría de los acervos: qué es el acervo hereditario. Señalar cuáles son los 3 que se
forman necesariamente y los 2 eventuales. Bajas generales de la herencia, en especial
los alimentos forzosos.

Acervo hereditario: es el conjunto de bienes y deudas que constituyen la herencia.


● acervo bruto, compuesto por todos aquellos bienes que se encuentran en poder del
causante al momento de su fallecimiento
● acervo ilíquido, compuesto por los bienes que se encuentran en el poder del causante y que
no le pertenecen;
● acervo líquido, compuesta por los bienes que se encontraban y que le pertenecían.a
primer acervo imaginario: su objetivo es restablecer el equilibrio o igualdad entre todos los
legitimarios que se habían roto porque el causante en vida le hizo donaciones a algún legitimario y
no a todos.

segundo acervo imaginario: tiene por objeto proteger a los legitimarios de las donaciones
excesivas que el causante en vida hubiere hecho a extraños.

Las bajas generales de la herencia son aquellas deducciones determinadas por la ley, para ejecutar
las disposiciones de la sucesión. Entre estas están los costos de publicación de testamento, en caso
de testamentaria; deudas hereditarias, etc.

Los alimentos forzosos son interpuestos por la ley y constituyen bajas generales. Sin embargo, en
algunos casos no constituye baja como puede ser si este lo dispusiese en su testamento o cuando
fuesen demasiado cuantiosos y excesivos.

38. Mirada subjetiva: quién es el asignatario. Explicar en particular capacidad y


dignidad. Concepto, casos y semejanzas y diferencias entre ambas.

Capacidad: Toda persona es capaz de suceder por causa de muerte, excepto aquellas que la ley
declara incapaces

Dignidad: el beneficiario aumenta su patrimonio sin ninguna contraprestación, imponiéndose que


debe tener un comportamiento acorde con la persona del causante

incapacidades indignidades

falta de existencia natural Crimen de homicidio art 968 n°1


falta de personalidad jurídica Atentado grave art 984 n°2
condenación por el crimen de dañado ayuntamiento Falta de socorro art 984 n°3
ser eclesiástico confesor del testador Fuerza o dolo ejercido en la persona del causante
ser ministro de fe que autoriza el testamento o quedar El que dolosamente detuvo u oculto el testamento
comprendido en las demás personas que indica el art 1061. El que siendo mayor de edad no hubiere acusado a la justicia
el crimen de
homicidio en la persona del difunto.
No pidió nombramiento de tutor o curador.
Falta de aceptación art. 971.
El que a sabiendas de la incapacidad hubiere prometido
hacer pasar el todo o parte de sus bienes a una persona
incapaz. Art 972 nº 9

semejanzas diferencias
ambas son obstáculos en la sucesión por causa de muerte, la La incapacidad impide adquirir, la indignidad impide
incapacidad para adquirir, la indignidad para conservar conservar.

Ambas son excepcionales, el principio es que toda persona La incapacidad opera de pleno derecho, la indignidad en
es capaz y digna para suceder excepto aquellas que la ley virtud de sentencia judicial.
declara incapaces o indignas.
Las incapacidades pueden ser absolutas o relativas, las
Consecuencia de lo anterior, no pueden aplicarse indignidades son siempre
normas que establezcan incapacidades o indignidades por relativas, porque miran a la relación del asignatario con
analogía causante.

A ambas le son aplicables el art 978 y el art 979 Las incapacidades son de orden público, las indignidade
orden privado.

Consecuencia de lo anterior, las incapacidades no puede


renunciadas, las indignidades si, el causante puede perdo
a quien incurre en una causal de indignidad.

39. Derecho Real de Herencia: concepto, características, MODOS DE ADQUIRIR:


Enunciar, tratar en especial: Tradición: concepto, teorías de la naturaleza de la
herencia. Títulos que habilitan la tradición.

derecho real que recae sobre el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de una
persona difunta consideradas como una universalidad jurídica.

● Es un dº real: tiene una acción propia que lo ampara, que es la acción de petición de
herencia.
● Es un dº transitorio: Fallecido el causante surge el dº real de herencia y se forma entre los
copartícipes una comunidad y este dº real de herencia termina cuando la comunidad se
extingue por la partición
● dº destinado a desvanecerse. Abierta la sucesión surge el dº real de herencia que termina
con la partición, la cual tiene efecto retroactivo, por lo que se entiende que cada uno de los
copartícipes ha sucedido directamente al causante, y que los bienes vienen directamente de
él.
● recae sobre una universalidad jurídica: Las universalidades pueden ser de hecho
(cumplen una función en común) y de dº. (constituye una abstracción)

La tradición es la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e


intención de adquirirlo.

puede adquirirse mediante la tradición que nos dice que el heredero que adquirió el d° de herencia
mediante la sucesión lo puede enajenar (r título de translatio de dominio, compraventa, permuta
y donación)
Leopoldo Urrutia: la herencia es una universalidad jurídica. dice que las reglas generales de la
tradición están dadas respecto de los muebles, por que se aplica las reglas jurídicas muebles.
Jose ramon gutierrez: Postula que la herencia es mueble o inmueble según los bienes que lo
componen. solo hay bienes raíces el dº real de herencia es inmueble y se hace registrándose en el
registro del conservador art. 686. Y fuera de lo uno y lo otro sigue la regla anterior.
40. Derecho Real de Herencia: Modos de adquirir: Enunciar, tratar en especial:
Prescripción; elementos generales: tratar en particular: plazo y posesión.
Para que se adquiera el dº real de herencia por prescripción es necesario que se reúnan los
requisitos propios de la usucapión (para adquirir, unos dicen que la p. real y otros que basta
con la p. legal.), destacamos la posesión y el transcurso del tiempo.

tenemos 3 tipos de posesión:

Legal: se adquiere por el solo ministerio de la ley al momento que el causante fallece.
Su peculiaridad es que puede no reunir todos los elementos de la posesión (corpus, animus)
pudiendo faltar uno o ambos
Posesión real, es la que corresponde a la posesión del art 700, es decir la reunión del corpus y
animus.
Posesión efectiva, la que carece de un fondo sustantivo y tiene un carácter procesal o
administrativo. Está constituida por la resolución judicial o administrativa que reconoce
la calidad de heredero.

En materia de plazo, el dº real de herencia se puede adquirir en 10 o 5 años.


Regla gral: 10 años. Art 2512

Se puede también adquirir mediante una prescripción de 5 años, y esto ocurre cuando se trata de un
heredero putativo.

41. Clases de sucesión por causa de muerte: Concepto de sucesión por causa de muerte.
Clases: testada, intestada, mixta. Concepto de la mixta. Análisis de la intestada:
características, fundamento, casos en que se aplica. Llamados a suceder (enunciar).

Concepto mixta: También se conoce como abintestato. Es la transmisión del todo o de una cuota del
patrimonio del causante que tiene lugar por disposición de la ley en favor de las personas que esta
misma designe y que produce cuando el causante no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme
a derecho o no han tenido efecto sus disposiciones. Arts. 952 y 980.

Clases: Según la fuente que la origina. Art. 952: intestada, testamentaria, mixta.

Intestada, Características:

● Constituye sucesión supletoria, se da cuando no hay testamento.


● A título universal, el legislador sólo instituye herederos.
● La ley regula la sucesión intestada considerando el patrimonio del causante con indiferencia
de donde proviene sus bienes. Art. 981.
● Restituciones: si el causante no dejaba sucesores legítimos, sus bienes pasaban a sus
progenitores. Para mantener la fortuna de la familia.
● Reservas: si el causante tenía hijos de un matrimonio anterior, una parte de esos bienes
quedaban a favor de esos hijos.
● No atiende al sexo, tampoco a la primogenitura.

causante no ha dispuesto no dispuso conforme a derecho Sus disposiciones no tuvieron


efecto

Si nunca otorgó testamento. Muerto el causante, se declara la Todos los asignatarios son
nulidad de testamento. incapaces.
Lo otorgó, revoco y no reemplazó.
Dispuso de bienes, no respetó Resultaron indignos.
Otorgó testamento, pero no distribuyó bienes, asignaciones forzosas. El
solo hay declaraciones, reconoce testamento se modifica para darle Repudiaron las asignaciones.
deudas y nombra tutores. preferencia a los herederos Había condición suspensiva y falló.
establecidos por ley en calidad de
Otorgó testamento, dispuso de sus bienes, pero forzosos. Condición resolutoria у se
solo instituyó legados. cumplió.
Caducó el testamento privilegiado
Otorgó testamento, dispuso bienes, nombró que el causante
herederos, pero éstos son de cuota y no había otorgado.
completan la unidad.

42. Clases de sucesión por causa de muerte: Clases. Desarrollo particular de la


Testamentaria: requisito de solemnidades según lugar de otorgamiento, en particular
los dentro de Chile, enunciarlos, de los testamentos abiertos y cerrados.

testamento cerrado

Debe constar por escrito, además de componerse por dos partes: la memoria testamentaria, la cual,
debe estar escrita o firmada por el testador. Pueden presentarse 3 situaciones;
● El testador de su puño y letra escribió la memoria testamentaria y la firmó,
● El testador no ha manuscrito la memoria testamentaria, o sea, la escribió otra persona o la
escribió el testador, pero por medios mecánicos, pero la firmó
● El testador escribió íntegramente de su puño y letra la memoria testamentaria pero no la
firmó.

Deben concurrir testigos


Si es testamento cerrado son 3 testigos y siempre debe haber intervención de un ministro de fe
(notario y juez de letras). Art 2021

testamento abierto:

● Debe constar por escrito art. 1011 (el testamento oral solemne no existe)

● Deben concurrir testigos


Si es un testamento abierto, son 3 testigos, siempre que concurra un funcionario o un
ministro de fe (notario, juez de letras y oficial de registro civil), en caso de no estar este
último es ante 5 testigos.

43. Testamento: concepto, desarrollo de sus elementos (del concepto), características del
acto jurídico, requisitos (análisis de los elementos de todo contrato).

El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de
una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la
facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.
Elementos Características Requisitos

El desarrollo de sus elementos es: un acto jurídico, manifestación de la voluntad Capacidad.


humana para producir D° Voluntad. Esta debe estar libre de
• Acto jurídico: Es decir, tiene vicios, y los vicios de la voluntad
consecuencias de D° acto más o menos solemne son tres: Error, fuerza y dolo.
Objeto. Debe ser real, lícito,
• Acto más o menos solemne (Ahí acto unilateral comerciable, determinado y
puedes explicar que existen acto subjetivamente simple, de una sola pertenecer al testador (eso último
testamentos solemnes y testamentos persona. art 1003 tiene dos excepciones)
menos solemnes o privilegiados, y la
diferencia entre ambos) Causa.
personalísimo, se otorga testamento actuando Solemnidades. Hay dos
• Una persona dispone del todo o parte por sí mismo. “ la facultad de testar es solemnidades con que deben
de sus bienes: Es decir, el testamento indelegable”, art 1004. cumplir los testamentos: Ser
es un acto esencialmente dispositivo, escritos (excepción: testamento
tiene como objetivo disponer de los acto que se basta a sí mismo, todo el contenido verbal) y tener testigos.
bienes del testador; aunque también de la manifestación de voluntad está
puede contener cláusulas de carácter comprendido en el acto testamentario. “las
declarativo. cédulas y papeles a que se refiere el testador no
se mirarán como parte de este”, art 1002
• El testamento es esencialmente
revocable esencialmente revocable, durante toda su vida
puede revocar el testamento

Esencialmente dispositivo, tiene por objetivo la


disposición de bienes, pero existen disposiciones
de carácter declarativo.

● Disposiciones, cláusulas que importan


para una distribución de bienes para
después de sus días
● Declaraciones, cláusulas que no aplican
en la distribución de bienes (nombrar
curador, reconocer dudas, reconocer hijo,
etc.)

44. Herederos: Quiénes son llamados a suceder abintestato, órdenes sucesorios: concepto,
enunciación de los órdenes sucesorios. Análisis del primer orden y segundo orden
sucesorio.
Los órdenes sucesorios son el conjunto de herederos intestados que colectivamente se excluyen
unos a otros según una prelación establecida por ley. Se clasifican en primero (hijos), segundo
(cónyuge y/o ascendientes), tercer (hermanos), cuarto (otros colaterales) y quinto orden (FISCO).

El Primer orden suele incluir descendientes directos. En este caso, según el artículo 988 del Código
Civil, se indica que corresponde a los hijos como determinantes y cónyuge sobreviviente como
concurrente. Para hacer la partición se consideran tres puntos importantes:
● 1 solo hijo y cónyuge: se divide la herencia en partes iguales.
● Dos o más hijos: el cónyuge lleva el doble de lo que corresponde a cada hijo.
● 7 o más hijos: el cónyuge lleva garantizado un mínimo de un 25% de la herencia.

El Segundo orden suele incluir al cónyuge sobreviviente y/o de los ascendientes. Esto se aplica
cuando el causante no dejó hijos ni personalmente ni representados, dejando cónyuges. Para hacer
la partición se da de la siguiente forma:
● Solo cónyuge: Toda la herencia.
● Solo ascendientes: Toda la herencia.
● Cuando ambos suceden: se divide en 3, el cónyuge ⅔ y los ascendientes ⅓

45. Instituciones que pueden tener lugar en la sucesión testamentaria: El acrecimiento y la


sustitución. Relación con el principio de que la aceptación sea total. Clases de
sustitución. Prelación de ambas instituciones y el derecho de transmisión

Acrecimiento: es la facultad que la ley le reconoce a los herederos que son llamados en el
testamento a una misma cosa, sin designación de cuota, para que si una de ellos falta, su cuota
incremente la de los demás. Art 1147

Es necesario Efectos

1 Llamamiento que provenga de un testador. Para que opere el acrecimiento es necesario que los
2 Varios herederos son llamados a una misma cosa (todo lo herederos que concurren, acepten la herencia a la que
que tenga existencia natural o jurídica). han sido llamados directamente por el testador, una vez
3 Llamados sin designación de cuota (herederos universales). aceptada la herencia ellos pueden aceptar o repudiar el
4 Es menester que falte uno de estos herederos universales acrecimiento, pero el inverso no es posible, por
(según las reglas generales faltara cuando es incapaz, consiguiente no se puede aceptar el acrecimiento y
indigno, repudiado) repudiar la herencia. Art. 1151.
5 Se precisa que el testador no haya nombrado un sustituto,
sino prevalecerá la voluntad del testador si ha designado un
sustituto.

Sustituto: Es el llamamiento que hace el testador a un asignatario, para el caso en que el designado
directamente falte o no acepte, o para el evento de una condición. Tenemos un asignatario llamado
directamente y en seguida tenemos un sustituto que recibirá la asignación si el llamado directo no
acepta o falta. Falta si es incapaz, indigno o si repudio.

Ideas fundamentales Clases de sustitución

Puede haber un sustituto para un asignatario directo y Vulgar: tiene lugar cuando se le llama para el caso de que
también puede haber un sustituto para otro sustituto y así falte o no acepte el asignatario directo
sucesivamente. Art 1158.
asignatario directo singular = Asig. singular o Asig plural Fideicomisaria: tiene lugar para el caso en que se cumpla
asignatario plural = Asig. Plural o Asig. singular una condición resolutoria en virtud de la cual el
Si procede derecho de transmisión se excluye el sustituto. propietario fiduciario pierde el dominio de la cosa y el
Art. 1163 fideicomisario que aquí tiene también el rol de sustituto se
La sustitución se presume vulgar, para que sea fideicomisaria transforma en un propietario absoluto. Art 1164
el testador debe señalar explícitamente.

prelación de ambas instituciones : El derecho de transmisión es la facultad que la ley le concede


al heredero que acepta la herencia, para aceptar o repudiar una asignación que se le había diferido a
su causante quien falleció sin haberla aceptado ni repudiado. La Sustitución no opera. art 1163.

Art. 957:

● Primer causante: es la persona que fallece y que le deja una herencia o legado al
transmitente o transmisor.
● Transmitente o transmisor: es el heredero o legatario del primer causante que fallece sin
haber aceptado ni repudiado la asignación deferida.
● Transmitido: es el heredero del transmitente o transmisor que acepta la herencia y por ello
recibe la facultad de aceptar o repudiar la asignación respecto de la cual el transmitente no
se pronunció.

46. Clasificación de sucesión directa e indirecta: Derecho de transmisión y derecho de


representación: concepto, efectos, objeto, diferencias entre ambas, niveles de
parentesco.
Derecho de transmisión: es la facultad que la ley le concede al heredero que acepta la herencia,
para aceptar o repudiar una asignación que se le había deferido a su causante quien falleció sin
haberla aceptado ni repudiado.

Efectos: El transmitido acepta la herencia del transmitente o transmisor y por consiguiente podrá
según lo que él resuelva, aceptar o repudiar la herencia o legado que el primer causante le dejó al al
transmitente o transmisor y que este no aceptó ni repudió durante su vida.

Derecho de representación: es una ficción legal, en que se supone que una persona tiene el lugar y
por consiguiente el grado de parentesco y dº hereditarios que hubiese tenido su padre o madre si
hubiere podido o quisiese suceder. Art 984.

Efectos:los representantes suceden por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de
representantes, llevan entre todos y por iguales partes la porción que le habría correspondido a su
representado.

Por consiguiente, si el causante dejó 2 herederos, con un acervo líquido de 100 millones ambos
herederos suceden por partes iguales, uno de ellos lleva su herencia, y este que falta deja 5 hijos,
estos llevan los 50 millones que le corresponden a su padre dividiéndolo por partes iguales. Art.
985

En materia de impuesto de herencia, la tasa de este impuesto es más alta a medida


que disminuye el parentesco entre el causante y el heredero.

Transmisión Representación

1 Opera en la testada e intestada. 1 Opera en la intestada salvo excepciones


2 Lo que se deja puede ser una herencia o legado. 2 Se deja una herencia, porque la ley no hace legatarios, sólo
3 No se requiere un grado de parentesco entre el primer herederos.
causante y el transmitente o transmisor, ni tampoco entre 3 Se necesita que entre el representado y el causante haya
el transmitido y el transmisor. parentesco, deben ser descendientes o hermanos. Los
4 El transmisor ha debido de fallecer. representantes deben ser descendientes del representado.
5 El transmitido tiene que aceptar la herencia que le deja el 4 Se puede representar a una persona viva.
transmitente o transmisor 5 Puede aceptar o repudiar la herencia que le deja el
representado, porque el representante sucede directamente al
causante.

47. Asignaciones por causa de muerte: concepto, clasificación (según quien la hace),
según contenido de la asignación: Diferencias entre herederos y legatarios, según
obligación de establecerlas.

“las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes (Art.
953)”.

Los asignatarios por causa de muerte pueden ser de dos clases: a título universal o
herederos, y a título singular o legatarios.

Diferencias entre heredero y legatario El objeto o contenido de la asignación que les


corresponde es diferente. El heredero recibe una universalidad de bienes, constituida por
todos los del causante o una cuota de ellos;

El legatario recibe una o más especies o cuerpos ciertos o una o más especies
indeterminadas de un género determinado. El heredero representa a la persona del difunto,
sus patrimonios se confunden, salvo que impetren los beneficios de inventario o de
separación; el legatario no represente al difunto, no se confunden sus patrimonios, no es
continuador de la persona del causante.

48. Asignaciones por causa de muerte: concepto, clasificación según obligación de


establecerlas. Asignaciones forzosas. Enunciación. Desarrollo de las legítimas.
Concepto, características, legitimarios, 1er y 2o orden sucesorio.

Aquella cuota de los bienes del difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas
legitimarios. Art 1181

Características Legitimarios 1er y 2do Orden

a) es una asignación a título universal, y lo es los hijos personalmente o


por dos razones: representados. Art 1182
- la legítima es aquella cuota, y sabemos que el
asignatario que lleva una cuota es un los ascendientes
heredero.
- Porque el inc. 2 art 1181 nos dice “los el cónyuge sobreviviente
legitimarios son por consiguiente herederos”
b) la legítima es una asignación forzosa. Art.
1167 la señala precisamente así.

c) La legítima es aquella cuota que la ley asigna


a ciertas personas llamadas
legitimarios.

49. Asignaciones por causa de muerte: concepto, clasificación según obligación de


establecerlas. Asignaciones forzosas. Enunciación. Desarrollo de Las mejoras.
Concepto, a quiénes puedo hacer esta asignación.

La cuarta de mejoras es una asignación forzosa constituida por la cuarta parte del acervo
líquido o del acervo imaginario si procediere y con cargo a la cual el testador puede
beneficiar a uno o más de sus descendientes, ascendientes o cónyuge sobreviviente.

¿a quienes se les asigna?


a) los descendientes. Advertimos que tratándose de la legítima los legitimarios son los hijos
personalmente o representados, de manera que si hay un hijo pero hay nietos, y ese hijo
concurre a la herencia los nietos no son legitimarios.
b) ascendientes. En el caso de la legítima como se aplican las reglas de la sucesión intestada
si hay ascendientes de distinto grado son legitimarios sólo de grado más próximo, no los
otros. En cuanto a las mejoras puede hacer asignaciones a cualquiera de los ascendientes,
cualquiera que sea el grado, y si en el grado hay más de un ascendiente puede beneficiarlos
a algunos.
c) El cónyuge sobreviviente. El testador puede favorecer si así lo desea al cónyuge
sobreviviente dejándole asignaciones con cargo a la cuarta de mejoras.

50. Las legítimas, concepto, legitimarios, clasificación de la legítima, forma de perder la


legítima, formas de protección de las legítimas.

Aquella cuota de los bienes del difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas
legitimarios. Art 1181.

Son legitimarios: los hijos personalmente o representados. Art 1182, los ascendientes, el cónyuge
sobreviviente.
clasificación:
Legítima rigorosa: Es la que corresponde a cada legitimario en la división de la mitad
legitimaria. Dicha legitimidad se obtiene “dentro” de la mitad legitimaria, si nos salimos de la mitad
legitimaria esa legítima no es rigurosa. Art. 1184
Excepción: si falta un legitimario por ser incapaz, indigno, etc, en este caso su porción incrementa
la cuota de cada uno de los demás que concurren, y esta legítima que sigue siendo rigurosa la
llamaremos “legítima rigurosamente incrementada”. Art. 1190.
La legítima efectiva es la legítima rigorosa incrementada proporcionalmente con los bienes de que
el causante pudo disponer libremente o a título de mejoras y no dispuso, o si lo hizo no tuvieron
efecto sus disposiciones. Art 1191.

se pierde:
● Si el legitimario es una persona incapaz o indigna, constituyendo estos requisitos
generales de toda asignación ese incapaz pierde la legítima rigorosa y ese indigno
no podrá conservar la legitima rigorosa.

● se pierde la legítima rigorosa cuando el legitimario ha sido desheredado.

formas de protección:

Medios Indirectos Medios directos

1 Para que haya sucesión por causa de muerte, se requiere que 1 La acción de reforma del testamento, si el testamento
el causante deje bienes. Si el causante en vida dilapida sus infringe las asignaciones forzosas se recurre a la justicia y se
bienes no habrá herencia y nada recibirán los asignatarios modifica.
forzosos. La medida indirecta es la interdicción de una 2 La formación de los acervos imaginarios, para evitar que
persona por disipación. donaciones
2 Una persona puede desprenderse de sus bienes donandolos, alguno de los asignatarios o a extraños, y se perjudique así a
toda donación requiere de autorización judicial, porque es los asignatarios forzosos.
obligatoria respecto de bienes inmuebles y también respeto de 3 Dándole a los alimentos legales o forzosos, la calidad una
muebles que valgan más de un centavo. baja general de la herencia.
3 El testador podría no respetar las asignaciones forzosas, por
ejemplo, las legítimas, sometiéndose a modalidades. Entonces
la ley dispone que la legítima rigorosa no es susceptible de
condición, plazo ni gravamen alguno. Art. 1192.
4 El testador puede señalar los bienes con los cuales quiere
que se le pague la legítima a un legitimario, pero no los puede
tasar, porque si los tasa a un valor muy alto le quita lo que le
corresponde por legítima, y muy bajo lo favorece en perjuicio
de otros legitimarios.
5 El testador puede hacer la partición de sus bienes, y si la
hace hay que respetarla, siempre que él no infrinja las
asignaciones forzosas.

51. Los acervos imaginarios. Características, finalidad, diferencias, cuántos son, formas
de cálculo.

Existen asignaciones forzosas dispuestas por ley, que el testador está obligado a hacer. El
causante puede perjudicar las mismas, mediante liberalidades, hechas en vida, a
legitimarios o a extraños. Por medio de la formación del acervo imaginario se trata de
reconstituir, ideal o imaginariamente, el patrimonio que tenía el causante al tiempo en que
hizo las liberalidades. Primer acervo imaginario1. Art. 1185. Corresponde a la llamada
colación, cuyo fin es mantener la igualdad entre los legitimarios. Así, para computar las
cuartas, se deberán acumular, de forma imaginaria, al acervo líquido todas las donaciones
revocables que hayan sido hechas en razón de legítima o mejoras. Lo anterior, según el
estado en que se hubieren encontrado las cosas donadas en el tiempo de la entrega, eso sí,
teniendo presente actualizar en forma prudente su valor a la época de la apertura de la
sucesión. La acumulación no es imaginaria, sino real. Es como si el causante tuviera un

1 Es el que se forma por la acumulación imaginaria al acervo líquido o partible del valor de aquello que el
causante donó en vida a uno o más legitimarios.
crédito en contra de los legitimarios a quienes donó. Así, la colación es la devolución que
hace un heredero que concurre con otros en la sucesión, a la masa partible, de las cosas con
que el donante lo beneficiara en vida para compartirlas con sus coherederos como si nunca
las hubiere tenido. Requisitos para que proceda la colación.

1. Que al tiempo de abrirse la sucesión existan legitimarios. Es obvio, ya que


precisamente a ellos es que se está protegiendo.

2. Que el causante haya efectuado donaciones a uno o más de los legitimarios. Se deben
acumular:

a. Donaciones irrevocables hechas por el causante.

b. Donaciones revocables, siempre que las cosas donadas haya sido entregadas al
donatario en vida del causante. Sin haber existido entrega en vida del donante, no hay
necesidad de acumular estas donaciones, pues los bienes que comprende la donación están
material, física y jurídicamente en el patrimonio del causante.

Esto se concluye del mismo texto de la ley: “se acumulan según el estado de las cosas
donadas al tiempo de la entrega, lo que hace interpretar que el legislador entiende que
existió entrega. Esto no quiere decir que dichas donaciones no se consideren para pagar las
legítimas. Como están en el patrimonio del causante, deben imputarse para dichos efectos.
La acumulación es distinta de la imputación. Se acumula algo que no está en el patrimonio,
a fin de determinar el monto de lo que se repartirá. La imputación es la carga a lo que el
legitimario debe recibir a título de legítima. Por RG se imputan las mismas cosas que la ley
ordena acumular, pero no pueden confundirse. Se acumula lo que no está en el patrimonio.
Así, para pagar la legítima se imputan las donaciones revocables, hayan sido entregadas o
no las cosas donadas, pero no se acumulan las que no han sudo entregadas.

Falleció el testador y deja un acervo líquido de $1000 y 5 hijos. Las bajas generales suman
$100. Al hijo 1 se le hizo una donación irrevocable de $50 y al hijo 2 una donación
revocable de $50, que se le entregó en vida del causante.

Acervo líquido= (1000) – (100) Bajas Generales = (900) Acervo líquido + (50) Donación

revocable + (50) Donación irrevocable= (1000) 1º acervo imaginario.

1º acervo imaginario= 1000, se divide en la forma señalada en el 1184:

Mitad legitimaria: 500

Cuarta de Mejoras: 250

Cuarta de Libre Disposición: 250

La cuarta libre disposición no podría beneficiarse con la donación irrevocable hecha al hijo
1, por no permitirlo el art. 1199. Debe descontarse la parte en que se están aprovechando de
esta donación. Dos cuartos benefician a la mitad legitimaria y un cuarto a la cuarta de
mejoras y de libre disposición respectivamente. Debe descontarse de la cuarta de libre
disposición la cuarta parte de 50, es decir, 12,5. Estos 12,5 deben distribuirse entre la mitad
legitimaria y la cuarta de mejoras en proporción de 2 a 1, ya que la mitad legitimaria es el
doble de la cuarta de mejoras. Es decir, la mitad legitimaria llevará 8,33 y la cuarta de
mejoras 4,17.
Mitad legitimaria: 508, 33

Cuarta de mejoras: 254, 17

Cuarta de libre disposición: 237, 5

Cada hijo llevaría 101, 66. Los hijos 3, 4 y 5 recibirán dicha suma. Los hijos 1 y 2 solo
recibirán 51, 66, lo que sumado a 50, completan su legítima. Para quienes opinan que aun la
acumulación de las donaciones irrevocables beneficia a la cuarta de libre disposición, la
mitad legitimaria, ascendente a 500, se distribuye dándoles en efectivo a los hijos 3, 4 y 5
100 a cada uno, y 50 a los hijos 1 y 2, los cuales sumados a lo recibido como donaciones
completan sus legítimas.

Segundo acervo imaginario. Arts. 1186 y 1187. Corresponde a las donaciones irrevocables
hechas por el asignatario a terceros extraños. Requisitos para que proceda la formación de
este acervo. Que al hacer el donante las donaciones existieran legitimarios. “El que tenía a
la sazón…”: debe tener legitimarios al momento de hacer la donación irrevocable. Si luego
llega a tenerlos, no procede la formación del 2º acervo imaginario, ya que cuando las hizo
no perjudicaba a nadie. Que al fallecimiento del causante existan legitimarios. El 2º acervo
imaginario se forma para computar las legítimas y mejoras. Si no concurren legitimarios, no
existen estas asignaciones forzosas y no procede la formación del acervo imaginario. A este
respecto se presenta el problema de determinar si deben ser unos mismos los legitimarios
existentes al momento de hacerse las donaciones y los que concurren a la sucesión. Fabres
estimaba que debían ser los mismos. El grueso de la doctrina en contrario. Que el causante
haya efectuado donaciones irrevocables a terceros. Solo procede en presencia de
donaciones irrevocables, dado que el 1186 habla de donaciones entre vivos. Deben haber
sido hechas a terceros, porque si se hacen a legitimarios, procede formar el 1º acervo. Que
estas donaciones resulten excesivas. Cuando el valor de las donaciones exceda de la cuarta
parte de la suma formada por las donaciones y el acervo. Se suma por tanto, acervo y
donaciones, y la cantidad se divide por cuatro. Si la cantidad resultante es inferir al valor de
las donaciones, quiere decir que son excesivas. Se debe entender que las donaciones se
sumarán al acervo líquido o al primer acervo imaginario, cuando haya procedido su
formación.

Acervo (líquido o 1º imaginario): 100

Donaciones irrevocables: 60

Total: 160/4= 40. Es la suma que legítimamente podía donar. Como donó 60, existe un exceso de 20
y procede formar el 2º acervo imaginario. 1186: el exceso se acumula imaginariamente al acervo
para la computación de las legítimas y mejoras. O sea, el segundo acervo imaginario sería de 120.

Mitad legitimaria: 60

Cuarta de mejoras: 30

Cuarta de libre disposición: 30.

Solo tenemos 100.


52. Disposición de los derechos hereditarios: momento para disponer, pactos respecto de
asignaciones forzosas. Qué pacto permite el legislador. Formalidades, quiénes lo
celebran, efectos

53. Acciones que surgen de la sucesión por causa de muerte. Acciones de legatarios y
herederos: Enunciación y desarrollo de las acciones de los legatarios. Distinción según
tipo de legado.

1ª Definición: Modo de adquirir el dominio, de carácter derivativo y gratuito, que opera al


fallecimiento de una persona, mediante el cual, por el solo ministerio de la ley, se transmite
a sus herederos o sucesores la universalidad de sus bienes, derechos y obligaciones
transmisibles, o de una cuota de ellos, como la mitad, tercio, o quinta; o de una o más
especies o cuerpos ciertos; o de una o más especies indeterminadas de cierto género.

2ª Definición: Es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona, o sea, el


conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de dicho patrimonio,
como un tercio o un medio, o especies o cuerpos ciertos, como tal casa, tal caballo, o cosas
indeterminadas de un género determinado, como cuarenta fanegas de trigo. [Manuel
Somarriva Undurraga]

Acciones de legatarios:

Acciones herederos:

Distinción:

1) De especie o cuerpo cierto. Se lega un individuo determinado y singularizado de cierto


género. Ejemplo: Lego a mi nieto Pedro, mi auto Toyota, color blanco, modelo 2009;

2) De género. El objeto legado no está individualizado y determinado. Se designa por los


caracteres generales de un grupo, clase o categoría de individuos. Ejemplo: lego a Roberto
un auto;

3) De una misma cosa a varias personas. Se crea entre legatarios una comunidad y cada uno
puede solicitar la partición de ella;

4) De una cosa en que el testador no ha tenido más que una parte, cuota o derecho.
Excepción: art. 1743;

5) De cosa ajena. Es nulo por regla general, salvo que el testador haya legado la cosa a
sabiendas de que era ajena o que la, legue a un descendiente o ascendiente o a su cónyuge.
Arts. 1106 y 1107;

6) De cosa futura. Tiene validez si la cosa llega a existir. Ver Art. 1113;

7) De elección. La elección puede hacerla el obligado o un tercero. Luego de hecha, tiene


carácter irrevocable, excepto el dolo. Ejemplo: lego mi auto o mi camioneta a Marcela y a
su elección. Arts. 1114 y 1117;

8) De una cosa bajo condición de no enajenarla. En principio, la ley no acepta esta cláusula.
Arts. 1126, 793, 1432, 1874, 1964, 2031 y 2415;
9) De crédito. El testador lega el crédito que él o su heredero tienen contra un tercero.
Ejemplo: lego a Pedro mi crédito por $ 10.000.000 en contra de Luis, y que consta en una
letra de cambio a la vista aceptada por este. Ver Art. 1127;

10) De condonación o liberación. El testador condona cuanto se le adeuda. Ejemplo:


condono a Sergio la suma de $ 500.000 que me adeuda como saldo del precio de un
computador que me compró. Arts. 1129 y 1130;

11) De deuda. El testador reconoce en el testamento una deuda que tenía con un tercero, no
existiendo constancia de ella. Ejemplo: dejo a Roberto, a quien debo $ 6.000.000, mi
camioneta Ford. Ver Art. 1133;

12) De cosa empeñada. El testador lega el derecho real de prenda, pero no condona la
deuda. Ejemplo: doy en prenda mi yate a Juan (al fallecer el acreedor lega a Juan el yate).
Se presume que el deseo del testador fue alzar la prenda, pero no la obligación de Juan para
con la sucesión del acreedor de cancelar la deuda;

13) De alimentos (voluntarios). El testador debe carecer de asignatarios forzosos. Ejemplo:


asignó una pensión vitalicia a María, por sus servicios prestados durante treinta años como
asesora del hogar.

Por sucesión, por causa de muertes, se pueden adquirir cosas corporales e incorporales y también
las universalidades jurídicas, vale decir, todo el patrimonio transmisible de una persona,

54. Acciones que surgen de la sucesión por causa de muerte. Acciones de legatarios y
herederos: Enunciación y desarrollo de las acciones de los herederos, en particular
Acción de petición de herencia (concepto, elementos, quiénes la pueden hacer, y los
efectos).
acción de petición de herencia es aquella que la ley concede a los
herederos para obtener que se le reconozca su calidad de tal y que se le restituyan
los bienes que están en posesión de una tercera persona aparentando una calidad de
heredero que no tiene.

¿quienes la pueden hacer? el verdadero heredero (a cualquier título). Legatarios no


tienen esta acción, si este fallece, sus herederos, porque es una acción transmisible, el
cesionario del dº de herencia cuando lo ha adquirido a título oneroso, el donatario a quien se
le hubiese hecho una donación a título universal Art 1142

Elementos Efectos

1) es un dº real (art. 577) entre partes:


a)el demandado debe restituir todas las cosas que él
2) es una acción divisible, en el supuesto que hubiere estaba poseyendo, quien estaba ostentando la calidad de
varios herederos cada uno de ellos puede reivindicar falso heredero.
independientemente la cuota que le corresponde. b) En materia de frutos se aplican las normas de las
prestaciones mutuas. Art. 1266.
3) Es una acción patrimonial, por lo que es transferible c) En materia de mejoras se aplican también las normas
desde que el causante fallece, transmisible, es renunciable de prestaciones mutuas.
por el art. 12, es prescriptible (art. 1269). d) En materia de perjuicios o deterioros, si el
demandado estaba de buena fe, es decir, ignorando que él
no era el verdadero heredero: sólo responderá de
los perjuicios en cuanto se hubiere hecho más rico, es
decir en cuanto se hubiere beneficiado de los perjuicios.

55. Acciones que surgen de la sucesión por causa de muerte. Acciones de legatarios y
herederos: Enunciación y desarrollo de las acciones de los herederos, en particular
Acción de reforma de testamento (concepto, quién la puede hacer, efectos, objeto
pedido.

Qué finalidad tiene la reforma del testamento es que los asignatarios puedan reclamar lo
que legalmente les corresponde si el testador ha desconocido su derecho. Así, esta acción de
reforma protege las legítimas y la cuarta de mejoras. No pretende invalidar el testamento,
sino modificar las disposiciones que les perjudican, quedando con plena validez las demás
disposiciones.

Los que pueden ejercerla son los legitimarios; y a quien se hayan transmitido los derechos
del legitimario. Contra aquellos a quienes el testador ha instituido herederos o legatarios
con perjuicio de los asignatarios forzosos.

La acción de reforma de testamento es aquella que la ley concede a los legitimarios


para obtener que se modifique el testamento del causante que ha infringido las
legítimas y mejoras para que se dé cumplimento a estas asignaciones. Art. 1216.

¿quién la puede hacer? Los legitimarios, si hubiere fallecido un legitimario, la acción le


corresponde a sus herederos, también puede ejercer la acción el cesionario de un dº real de
herencia o en una cuota en el dº real de herencia cuando el cedente haya sido un legitimario.

Efectos Objeto pedido Características

Si el causante dispuso de la cuarta de Que se modifique el testamento en 1) es una acción personal, no es real
mejoras y de la parte de libre todo lo necesario. como la acción de petición de
disposición y estas tuvieron efecto, la a) para dar cumplimiento a las herencia
legítima que reclamará el legitimario legítimas (rigorosa o efectiva) 2) es una acción patrimonial, tiene
será solo la legítima rigorosa. b) reclamar las mejoras (art. 1220). un contenido económico inmediato y
c)Impugnar el desheredamiento, pero directo.
Si el causante no dispuso de la cuarta de solo respecto al incumplimiento de 3) Es una acción transmisible, en el
mejoras o de la cuarta de libre los elementos que debían concurrir evento de fallecer un legitimario.
disposición o dispuso y no tuvo efecto, como supuesto para poder 4) Es una acción transferible en
será la legítima efectiva. desheredar. Art. 1217. virtud de un acto entre vivos.
5) Es una acción renunciable, pero
La acción busca proteger las legítimas y atención, solo se puede renunciar
las mejoras, y hemos dicho que los una vez que se haya producido la
titulares son los legitimarios, por lo que apertura de la sucesión, porque si el
no son titulares los asignatarios de legitimario renunciara antes de
cuarta de mejoras fallecer el causante estaríamos frente
que no fueren legitimarios a una convención de objeto ilícito
que configura una causal de nulidad
absoluta. Art 1463
6) Acción prescriptible, prescribe en
el plazo de 4 años. El plazo se cuenta
desde que los legitimarios tuvieron
conocimiento de su calidad de tales y
del testamento infractor de las
legítimas o mejoras. Art. 1216.

56. Pago de las deudas hereditarias: Distinguir herederos y legatarios, reglas generales de
los herederos, casos de excepciones al principio.

Las deudas hereditarias son aquellas que el causante contrajo durante su vida y que se
encontraban pendientes de pago al momento de su deceso. Según las reglas generales, los
herederos deben pagar las que son transmisibles y esta responsabilidad es simplemente
conjunta, no solidaria.

Existen 4 excepciones a esta regla:


● No pagan los herederos con beneficio de inventario.
● Obligaciones indivisibles.
● El testador puede haber hecho una distribución distinta con respecto a la manera de
responder los herederos a dichas deudas.
● Los herederos acordaron una responsabilidad distinta o en el juicio de partición, se
respetará entre ellos

57. Pago de las deudas hereditarias: distinguir de las deudas testamentarias. Distinguir
herederos y legatarios, desarrollo de la responsabilidad del pago de los legatarios.
Pago de las deudas testamentarias.

Las deudas testamentarias, también denominadas cargas testamentarias, son aquellas que
tienen por fuente el propio testamento. La principal carga testamentaria corresponde a los
legados. También el modo constituye una carga testamentaria.

Los legatarios pueden tener responsabilidad en el pago de deudas testamentarias según lo


establecido en el testamento. Esta responsabilidad es subsidiaria en defecto de los
herederos, siempre que no haya bienes suficientes para pagar las deudas hereditarias y es
limitado debido al monto de su legado

Los legatarios responden de las deudas hereditarias supletoriamente, en caso de que no


existan bienes suficientes para pagar las deudas. A diferencia de los herederos que, en
principio, tienen responsabilidad ilimitada, los legatarios tienen responsabilidad limitada
(solo responden hasta el monto de su legado)

Conforme al artículo 1374, inciso 1º, “se pagará a los acreedores hereditarios a medida que
se presenten”. Esta regla no es aplicable habiendo “concurso de acreedores” y “tercera
oposición”. Las excepciones son las siguientes:
a. En caso de procedimiento concursal de liquidación, sea del difunto, sea de la
sucesión. En este caso, los acreedores verificarán sus créditos en el juicio
respectivo y se pagarán conforme a las normas de la Ley N° 20.720 aplicables al
procedimiento concursal.
b. La oposición de terceros consistirá, principalmente, como dice Meza Barros, en la
alegación de que sus créditos deben ser pagados de preferencia.25

El artículo 1377 contiene una norma especial respecto de la notificación de los títulos
ejecutivos: “Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los
herederos; pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino
pasados ocho días después de la notificación judicial de sus títulos.” Como subraya Meza
Barros, los acreedores pueden accionar contra los herederos de su deudor, en los mismos
términos que contra este. Como lógica consecuencia, los títulos ejecutivos contra el
causante traen también aparejada ejecución contra los herederos. Pero el legislador ha
querido dar un respiro a los herederos, tanto para ser demandados en juicio ejecutivo cuanto
para proseguir contra ellos el juicio ejecutivo ya iniciado contra el causante: debe
notificarse a los herederos y esperar que transcurra el expresado plazo de ocho días.
Tratándose de causas ya iniciadas contra el causante, en las que este litigaba personalmente
y no a través de mandatario, el plazo en realidad será mayor, habida cuenta de lo dispuesto
en el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil: “Si durante el juicio fallece alguna de
las partes que obre por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento, y se
pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su
derecho en un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas, que conceden los
artículos 258 y 259.”

De esta manera, habría que distinguir tres situaciones: Si el causante fallece antes del inicio
del juicio ejecutivo, se aplica el artículo 1377.

El acreedor que desee llevar adelante su ejecución, debe notificar a los herederos el título
ejecutivo que hubiere tenido en contra del causante; Si el causante fallece durante el juicio
ejecutivo y estaba litigando personalmente, es decir, sin mandatario en los casos en que es
posible, se suspenderá el juicio y el acreedor tendrá que notificar el título a los herederos; Si
el causante fallece durante el juicio ejecutivo y no estaba litigando personalmente, sino a
través de mandatario, se aplica el artículo 1377: el acreedor no podrá proseguir con la
ejecución, sino una vez que transcurran ocho días desde que se notificó el título ejecutivo a
los herederos. En cualquier caso, cabe consignar que para iniciar la ejecución en contra de
los herederos, no será suficiente que transcurra el plazo señalado en el artículo 1377, sino
que, además, será necesario que los herederos hayan aceptado la herencia. Si no lo han
hecho, nada se les podrá cobrar

58. Partición de bienes (concepto, objeto, excepciones de cosas que no se pueden partir,
capacidad para ejercerla, diligencias previas a la partición, inventario y tasación,
quién puede hacerla, adjudicación y remate, los alcances, efectos y consecuencia
declarativa de la adjudicación)

Conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante


la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído proindiviso, en
partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de
ellos.
Objeto: poner fin a la comunidad que recae sobre la universidad jurídica de la herencia,
reemplazando el derecho cuotativo, que cada heredero tiene en el total, por bienes
determinados que se adjudican a este.

—Casos de indivisión forzada. No son susceptibles de partición:

a) Los lagos de dominio privado (Art. 596, 597);

b) La propiedad fiduciaria (Art. 750, 751);

c) Las servidumbres activas y pasivas (Arts. 825, 826 y 827);

d) Derechos que se tengan sobre tumbas y mausoleos;

e) Edificios divididos en pisos y departamentos respecto de las cosas de uso común; y f) La


medianería;

—Casos en que se hubiere pactado la indivisión, de acuerdo a la facultad que otorga el Art.
1317; y

—El consignatario bajo condición suspensiva.

Diligencias previas;

1.— Apertura, publicación y protocolización del testamento, si se trata de una sucesión


testamentaria. Arts. 1009, 1020 y 1025; 866 del C.P.C.; 417 del C.O.T.;

2.— Obtención de la posesión efectiva, en el juzgado civil, si es testamentaria o ante el


Registro Civil e Identificación, si es abintestato;

3.— Inventario y tasación de los bienes integrantes de la comunidad. Arts. 1335, 1765,
1284 y 1766, del C.C.; y Arts. 414 y Ss., del C.P.C.;

4.— Nombramiento de curador a incapaces en determinados

casos, como por ejemplo: Arts. 154 y 263.

Inventario: Mientras dure la indivisión, la acción de partición puede hacerse efectiva y no


prescribe. Dura tanto como la indivisión, pero no podría sobrevivirla

Tasación: Aplicándose estrictamente la regla del Art. 1197, sería imposible para el que
tiene legitimarios hacer la partición, ya que no se concibe esta última sin previa tasación de
especies. Por ello, y con el fin de que la facultad conferida por el Art. 1318, no sea letra
muerta, debe el causante poder tasar las especies que adjudique en pago de legítimas.

Adjudicación: Acto mediante el cual se le paga su cuota hereditaria a un comunero,


haciéndole entrega de determinados bienes de la sucesión. Su requisito esencial se traduce
en que la persona a quien pasa la propiedad haya tenido en la cosa un derecho, una cuota,
no importando la extensión del derecho.

Adjudicado: Cuando su dominio exclusivo se atribuye a un comunero en pago de su haber.


Vendido: Cuando es adquirido por un extraño a la comunidad, mediante el pago de un
determinado precio. Las adjudicaciones se hacen generalmente en el curso de la partición,
como así también la venta mediante remates.
Momentos en que puede producirse la adjudicación:

—Cuando así lo acuerdan los interesados; Cuando cualquiera de los coasignatarios


concurrentes al remate subasta la cosa para sí; Cuando se falla el juicio arbitral.

59. Beneficio de inventario. Concepto, finalidad, quiénes lo pueden pedir, quienes lo


deben pedir, requisito, efectos.

Consiste en no hacer a los herederos que aceptan responder de las deudas de la herencia más
allá de los bienes que han heredado.

El único requisito para que opere es que el heredero haya confeccionado un inventario solemne de
los efectos hereditarios.
Quienes se encuentran obligados a pedirlo son los coherederos, los herederos fiduciarios, las
personas jurídicas de derecho público, las personas con discapacidad y en el caso de que un
heredero haya fallecido, los herederos de éste pueden pedirlo.

60. Beneficio de separación. Concepto, ¿quién lo puede solicitar, qué finalidad tiene?
Efectos

los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los
bienes del difunto con los bienes del heredero, y, en virtud de este beneficio de separación, tendrán
derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o
testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero”

Los únicos que pueden impetrar este beneficio son los acreedores testamentarios o hereditarios,
para así yo poder mi legado o el pago de la deuda.

Los efectos son darle preferencia a los acreedores hereditarios y testamentarios, permitiendo que
se paguen antes de lo que ocurre con las deudas que tienen los mismos hereditarios. ¿Por qué la
norma no les da este beneficio a los acreedores del heredero? Es que lo lógico es que la persona no
se perjudique y pueda proteger su patrimonio propio

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