UNIVERSIDAD PANAMERICANA
PROGRAMA DE EQUIVALENCIAS INTEGRALES
SEDE: MAZATENANGO
PROGRAMA DESARROLLADO DERECHO DE OBLIGACIONES Y
CONTRATOS
DOCENTE: Lcda. Lilian Dinora Reyes
Febrero de 2024.
ALUMNOS
III FASE
1. Mayvelin Anabela Gregoria Ixchop Ortíz ID 000139998
2. Bárbara Renata Obregón Jerez ID 000140148
3. Némesis Judith Hidalgo ID 000121429
4. Franz Josué Alexander Reynoso López ID 000141323
5. Ana Cristina Velásquez Aguilar ID 000144473
6. Cristian Emanuel Pappa Maldonado ID 000138604
7. Leylani María José López Ramos ID 000142984
8. Anderson Amory Cosiguá Solórzano ID 000129428
9. Diana Lucía Hernández del Cid. ID 000138603
[Link] Eduardo Calderón Gómez ID 000141405
[Link] Izabel Hernández Salzá ID 000140621
[Link] Valentino Ulín Mejía ID 000140767
[Link] Salomón Ixchop Ramírez ID 000104596
[Link] Jeanette Ruiz Argueta ID 000122137
[Link] Saqueo Solval Vásquez. ID 000104063
Unidad 1. Obligaciones
1. Hecho y Acto Jurídico
1.1 Hecho natural
Acciones que tienen consecuencia jurídica pero que no tienen como elemento
principal la voluntad humana, de conseguir consecuencias jurídicas. Un ejemplo: la
promulgación de una ley.
1.2 Hecho voluntario
Se define como el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que no se hace con
la intención de producir consecuencias de derecho (legales), aunque estas
consecuencias se producen.
1.3 Acto jurídico
Es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de
crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son
reconocidas por la ley.
2. Nociones generales
2.1 Introducción
2.2 Definición de Derecho de Obligaciones
Se centra en el estudio de los elementos de la relación jurídica obligatoria que
constituye el soporte para el intercambio de bienes y servicios, y su contenido.
2.3 Evolución histórica
Se dice que la forma más básica de obligación tuvo su origen en los pueblos
primitivos en donde quien había cometido un delito, podía pagar un precio para
"compensar" el daño que había generado al agraviado.
En el derecho romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, es decir, el
deudor comprometía su persona (y no su patrimonio) para asegurar el pago. No es
sino hasta la Lex Poetelia Papiria (algunos autores sitúan fecha en que fue expedida
en el 457 a.C y otros en el 428 e incluso en el 326 a. C.) que cambia la naturaleza de
la misma, ya que la sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular al patrimonio del
deudor (pudiendo el acreedor cobrarse con este ante el incumplimiento del deudor).
2.4 Derechos reales y derechos de crédito (definición y diferencias).
Derechos Reales: Un derecho real es un poder de dominio que faculta al titular de
un bien a actuar inmediatamente frente a cualquiera.
Derechos De Crédito: Es el derecho que tiene una persona a obtener percibir de otra
una cantidad de dinero en virtud de una relación contractual, independientemente si
la obligación de la parte obligada a entregar tal cantidad es por una relación de
crédito o por cualquier otra obligación contractual.
Diferencias Entre Derecho Real Y Personal: Derecho real es la facultad o poder de
aprovechar autónoma o directamente una cosa. Mientras que el derecho personal
consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir
en hacer algo, en no hacer nada o en dar alguna cosa.
3. La obligación
3.1 Definición
Es la relación por la cual una persona (llamada deudor) se compromete frente a otra
(llamada acreedor) al cumplimiento de una o varias prestaciones.
3.2 Elementos
Elemento personal: acreedor y deudor; sujeto activo y sujeto pasivo.
Elemento real: la prestación.
Relación jurídica: consiste en el enlace existente entre el deudor y el acreedor, en
virtud del cual el deudor se obliga al cumplimiento de la prestación a favor del
acreedor.
3.3 Sujetos
Son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación que es
titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de
crédito. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo un deber
jurídico denominado deuda.
3.4 Objeto
Es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar, y que puede consistir en
un dar, hacer o un no hace.
3.5 Vínculo jurídico
Es un vínculo reconocido y disciplinado por el Derecho objetivo, y por lo que se
refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un vínculo
creado por el Derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del
deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente
su acatamiento.
3.6 Clasificación
Obligaciones en relación a su naturaleza.
Obligaciones en relación al sujeto.
Se ha tomado como principio base considerar que la obligación surge, se
crea, entre dos personas; una (sujeto activo), que tiene derecho a la
prestación, y la otra (sujeto pasivo), llamada a encaminar y a realizar su
conducta para el cumplimiento de la misma. Pero no es raro que en el ámbito
jurídico, en el nacimiento de una obligación, intervengan más de dos
personas dando vida a una obligación.
Obligaciones simples o sencillas.
Obligaciones múltiples, colectivas o compuestas.
Obligaciones disyuntivas “o”
Obligaciones conjuntivas o mancomunadas “y”
Obligaciones en relación al objeto.
Considerando el objeto de la obligación como un elemento integrante y por
lo tanto importante de la misma, lógico resulta que de este elemento las
obligaciones adquieran también variedad que las tipifican.
Obligaciones positivas y negativas
Obligación positiva
Obligación negativa o de no hacer
Obligaciones específicas y genéricas
Obligaciones posibles e imposibles
Obligaciones divisibles e indivisibles
Obligaciones principales y accesorias
Obligaciones en relación a su desarrollo en el tiempo.
Desde su nacimiento o creación, las obligaciones tienen una proyección en el
tiempo, que puede ser de corta, mediana o larga duración, en cuanto a su
futuro cumplimiento concierne, ya que caso de no darse éste, el desarrollo de
la obligación en el tiempo necesariamente irá más allá del inicialmente
previsto, hasta realizarse el cumplimiento forzoso o hasta ocurrir la
declaración de prescripción. En esa virtud, es de interés en el campo
obligacional determinar desde y hasta qué momento una relación obligatoria
mantiene su vigencia y la prestación es exigible y en qué forma.
Obligaciones instantáneas o de tracto único
Obligaciones continuas o de tracto sucesivo
Obligaciones en relación a las prestaciones de las partes.
Idealmente la obligación puede ser concebida en relación a un acreedor que
tiene simplemente la calidad de acreedor, y, desde otro ángulo obligacional,
a
un deudor que solamente tiene la calidad de deudor. Ocurre, y con
frecuencia, que el acreedor es a su vez deudor, y que el deudor es a su vez
acreedor, según el contexto de la obligación.
Obligaciones unilaterales
Obligaciones bilaterales o recíprocas
Obligaciones en relación a las modalidades del vínculo.
Las modalidades de una obligación, o dicho de otro modo, del vínculo
obligatorio, giran sustancialmente alrededor de la condición y del plazo. Si
una y otro no existe, la obligación es denominada pura; y al contrario, si
existe condición o plazo, la obligación será condicional o a plazo.
Obligaciones puras
Obligaciones condicionales obligaciones a plazo
3.7 Coexistencia de obligaciones de dar, de hacer y no hacer
Obligaciones de dar: son aquellas obligaciones en las que la voluntad del
deudor se manifiesta, en el proceso de cumplimiento, procurando dar y
dando alguna cosa. El Código Civil en los Art. 1320 y 1321, dispone el
primero de la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la
de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que
se perfecciona el convenio; y el segundo, que en las obligaciones de dar cosa
determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor,
salvo pacto en contrario, y que aquel (el deudor) cumplirá eligiendo cosas de
regular calidad, como así procederá el acreedor, cuando se le hubiese dejado
la elección.
Obligaciones de hacer: son aquellas obligaciones en las que la voluntad del
deudor se manifiesta realizando, ejecutando algo. El Código Civil en los Art.
1323, 1324 y 1325. En el primero, se prevé el incumplimiento del obligado
(o sea quien o quienes tenían que hacer algo para el acreedor), reconociendo
derecho a éste (acreedor) para hacer por sí o por medio de tercero, a costa
del deudor, lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere
indiferente. En el segundo, Art, 1324, se dispone que sí el acreedor prefiere
la prestación por el deudor, ha de pedir que se le fije un término prudencial
para que cumpla la obligación, y si no la cumpliere, será obligado a pagar
daños y perjuicios. Por último, el Art. 1325, conforme al cual si la
obligación de hacer resulta imposible sin culpa del deudor, la obligación
queda extinguida.
Obligación negativa o de no hacer: es aquella obligación en que la voluntad
del deudor, lejos de manifestarse activamente, debe contraerse a una
abstención en el dar o en el hacer alguna cosa. Las obligaciones negativas o
de no hacer, se caracterizan por constituir generalmente una prohibición al
legal actuar del obligado, o poder actuar.
Némesis Judith Hidalgo
ID 00121429
4. FUENTE DE LAS OBLIGACIONES
4.1 Doctrinas
Las doctrinas sobre la fuente de las obligaciones son enfoques o teorías que explican y
analizan cómo se originan y fundamentan las obligaciones en el ámbito jurídico. Algunas
de las doctrinas más destacadas son:
Teoría de la Voluntad:
Según esta doctrina, las obligaciones se originan a partir de la voluntad de las partes. El
consentimiento y el acuerdo de las partes son fundamentales para la creación de
obligaciones. La voluntad expresa en un contrato es el elemento central de esta teoría.
Teoría de la Declaración de Voluntad:
Esta teoría se centra en la declaración de voluntad de una de las partes como origen de la
obligación. El acto de manifestar la voluntad de contraer una obligación es suficiente para
que esta surja, independientemente de si la otra parte conoce o acepta esa declaración.
Teoría de la Responsabilidad Objetiva:
En contraste con las teorías basadas en la voluntad, la responsabilidad objetiva sostiene que
la fuente de las obligaciones está en los resultados y consecuencias de ciertos actos,
independientemente de la intención de las partes. La idea es que la responsabilidad surge de
la realización de ciertos actos y los daños que puedan causar.
Teoría de la Autonomía de la Voluntad:
Esta doctrina destaca la libertad de las partes para autodeterminarse en la creación de sus
propias obligaciones. Se enfoca en el principio de la autonomía de la voluntad, donde las
partes tienen la capacidad de establecer los términos y condiciones de sus acuerdos
contractuales.
Teoría del Hecho Jurídico:
Según esta teoría, las obligaciones pueden surgir de hechos jurídicos que no son
necesariamente acciones voluntarias de las partes. Eventos como el nacimiento de una
persona, la adquisición de la mayoría de edad, o la muerte pueden generar obligaciones
automáticamente.
Teoría de la Protección de la Confianza:
Esta teoría se centra en la protección de la confianza legítima de las partes. Si una persona
confía razonablemente en las acciones o declaraciones de otra y toma decisiones basadas en
esa confianza, puede surgir una obligación de proteger esa confianza.
Teoría del Negocio Jurídico:
En esta doctrina, se destaca la importancia de los actos jurídicos y la necesidad de que
cumplan con ciertos requisitos para generar obligaciones. Un negocio jurídico bien
estructurado y válido puede ser la fuente de las obligaciones.
Estas doctrinas a menudo se entrelazan y pueden aplicarse en diferentes contextos jurídicos
y sistemas legales. La elección de una teoría sobre otra puede depender de la legislación, la
jurisprudencia y las preferencias del sistema legal en cuestión.
4.2 Fuentes de las obligaciones en el Derecho Guatemalteco
Según nuestro código civil
Son fuentes de las obligaciones:
De los contratos, art. 1517 CC
De los hechos lícitos sin convenio, Art. 1605 CC
De los hechos y actos ilícitos, Art. 1645 CC
5. OBLIGACIONES PROVENIENTES DE HECHOS LÍCITOS SIN
CONVENIO
5.1 Gestor de Negocios
Es un hecho licito sin convenio en la que una persona denominada gestor se hace cargo de
los negocios de otra persona denominada titular, sin previo consentimiento, pudiendo
realizar únicamente aquellos actos de los que le provengan derecho, no así obligaciones.
Art. 1605 CC
5.2 Enriquecimiento sin causa
Se da cuando la persona que sin causa legitima se enriquece con perjuicio de otra, esta
obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Art. 1616 CC.
5.3 Pago de lo indebido
Si alguien recibe un pago que no le corresponde, puede tener la obligación de devolverlo.
5.4 Declaración unilateral de voluntad (oferta al público, promesa de recompensa,
título al portador)
Puede darse de tres formas:
Oferta al público: La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio,
queda obligada a sostener su ofrecimiento. Art. 1629 CC
Promesa de Recompensa: El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión,
de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación de cumplir con lo
prometido. Art. 1630 CC.
Títulos al portador: Son aquellos que no están expedidos a favor de persona
determinada, contenga o no la clausula “al portador” el emisor está obligado a pagar
a cualquiera que le presente el título. Art. 1640 CC
6. OBLIGACIONES QUE PROCEDEN DE HECHOS Y ACTOS ILÍCITOS
6.1 Hecho y acto ilícito art 1645 CCI
El "hecho ilícito civil" se refiere a cualquier acción u omisión que, aunque no constituye
necesariamente un delito penal, da lugar a responsabilidad civil. Implica la violación de
derechos de otra persona, lo que puede generar la obligación de reparar los daños y
perjuicios causados.
Ejemplos de Hechos Ilícitos Civiles: Negligencia que causa lesiones a otra persona, Daño a
la propiedad ajena, Injuria o difamación, Incumplimiento de un deber legal que resulta en
perjuicio.
El "acto ilícito civil" se centra específicamente en acciones voluntarias que violan la ley
civil y generan consecuencias legales en términos de responsabilidad civil. Los actos
ilícitos civiles pueden dar lugar a demandas por daños y perjuicios.
Ejemplos de Actos Ilícitos Civiles: Incumplimiento de un contrato, Violación de derechos
de propiedad intelectual, Invasión de la privacidad, Fraude en transacciones civiles.
En ambos casos, ya sea un hecho ilícito civil o un acto ilícito civil, la persona que comete la
infracción puede ser responsable de compensar a la parte perjudicada por los daños y
perjuicios sufridos. La responsabilidad civil busca restaurar, en la medida de lo posible, la
situación anterior a la infracción.
Forma de generar estas obligaciones:
Por hechos propios
Por hechos de terceras personas
Por hechos de animales
Por hechos de cosas inanimadas
Aspectos a considerar:
Responsabilidades: ver 1645 y el responsable de delito doloso o culposo 1646
La exención de la responsabilidad penal no libera la responsabilidad civil 1647
El que esta privado accidentalmente de discernimiento sin su culpa 1650
La culpa se presume, y admite prueba en contrario 1648
Responsabilidad solidaria 1657
6.2 Responsabilidad civil
La responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad civil
delictual o aquiliana, se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a
otra persona como consecuencia de un acto ilícito, ya sea por negligencia, imprudencia,
incumplimiento de deberes legales u otras conductas ilícitas.
El Código Civil de Guatemala establece las disposiciones relacionadas con la
responsabilidad civil extracontractual en los artículos 1,405 a 1,459.
Causales de responsabilidad civil
Accidentes de trabajo 1649
Medios de transporte, 1651
Abuso del derecho 1653
Lesiones corporales 1655
Difamación 1656
Estado de necesidad 1658
Menores de edad 1660
Responsabilidad de los patronos 1663
Personas jurídicas 1664
Estado y municipalidades 1665
Apremio y prisiones ilegales 1667
Profesionales 1668
Duelos de animales 1669
Propietarios de edificios 1670
6.3 Abuso de derecho
se refiere a la utilización indebida o excesiva de un derecho legal, en el ámbito de las
relaciones privadas entre individuos, con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo o
causar daño a otra parte. Este concepto se fundamenta en el principio de que el ejercicio de
un derecho debe realizarse de buena fe y de manera razonable, sin exceder los límites
establecidos por la ley y los principios de equidad.
Aquí hay algunos aspectos adicionales relacionados con el abuso de derecho en materia civil:
Buena Fe y Lealtad: El abuso de derecho en el ámbito civil implica que las partes deben
ejercer sus derechos de manera leal, honesta y de acuerdo con los principios de buena fe. Se
espera que no se utilicen los derechos de manera excesiva o de manera que viole los
principios fundamentales de equidad.
Intencionalidad y Daño: Para que se considere un abuso de derecho, generalmente se
requiere que la parte actuante tenga la intención de causar daño o perjudicar a otra parte
mediante la utilización indebida de sus derechos.
Ejemplos en Materia Civil:
Abuso de derechos de propiedad (por ejemplo, obstrucción intencional del acceso a una
propiedad vecina).
Abuso de derechos contractuales (por ejemplo, incumplir de manera maliciosa los términos
de un contrato con el objetivo de perjudicar a la otra parte).
Abuso de derechos de litigio (por ejemplo, iniciar demandas sin fundamento real con el
propósito de molestar o dañar a la otra parte).
Responsabilidad Civil: El abuso de derecho puede generar responsabilidad civil. La
parte afectada puede tener derecho a buscar reparación por daños y perjuicios en un tribunal
civil.
Equidad y Proporcionalidad: La evaluación de si ha ocurrido un abuso de derecho a
menudo implica considerar principios de equidad y proporcionalidad. Los tribunales
pueden analizar si la conducta de la parte fue desproporcionada o irrazonable en relación
con el derecho ejercido.
Kennedy Valentino Ulín Mejía
000140767
7. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA
PRESTACIÓN
7.1 Obligación de dar 1320 cc
Son aquellas obligaciones en las que la voluntad del deudor se manifiesta, en el proceso de
cumplimiento, procurando dar y dando alguna cosa.
El Código Civil se refiere a ésta clase de obligaciones en los artículos 1320 y 1321,
disponiendo el primero que la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y
la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se
perfecciona el convenio; y el segundo, que en las obligaciones de dar cosa determinada
únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario, y
que, aquel (el deudor) cumplirá eligiendo cosas de regular calidad, como así procederá el
acreedor, cuando se le hubiese dejado la elección.
7.2 Obligación de hacer 1323
Son aquellas obligaciones en las que la voluntad del deudor se manifiesta realizando,
ejecutando algo. A ella se refiere el Código Civil en los artículos 1323, 1324 y 1325. En el
primero, se prevé el incumplimiento del obligado (o sea quien o quienes tenían que hacer
algo para el acreedor), reconociendo derecho a éste (acreedor) para hacer por sólo o por
medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido, si la calidad del
ejecutante fuere indiferente. En el segundo, se dispone que, si el acreedor prefiere la
prestación por el deudor, ha de pedir que se le fije un término prudencial para que cumpla
con a obligación, y si no la cumpliere, será obligado a pagar daños y perjuicios. Por último,
en el tercero, conforme al cual, si la obligación de hacer resulta imposible sin culpa del
deudor, la obligación queda extinguida.
7.3 Obligación de no hacer 1326
Es aquella en que la voluntad del deudor, lejos de manifestarse activamente, debe
contraerse a una abstención en el dar o en el hacer alguna cosa. Ejemplo, si el propietario
de un terreno se obliga a no levantar pared en la pare que colinda con otra propiedad, para
que ésta no pierda determinada vista del paisaje.
El artículo 1326 del Código Civil establece que si la obligación es de no hacer, el obligado
incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención; el artículo 1327, que el
acreedor tiene derecho a exigir que se obligue al deudor a destruir lo que hubiese hecho
contraviniendo lo pactado, o a que se le autorice al deudor a destruir lo que hubiese hecho
contraviniendo lo pactado, o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor, y el
1328, que si no fuere posible destruir lo que se hubiese hecho o si la prestación fuera
indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor
tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención.
8. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL
SUJETO
8.1 Obligaciones simples: cuando existe un solo sujeto activo o acreedor y solo un sujeto
pasivo o deudor 1328 cc
Son aquellas obligaciones en que existe un solo sujeto activo o acreedor; ejemplo, quien da
a otro diez mil quetzales en calidad de préstamo y un solo sujeto pasivo o deudor, quien
recibe dicha cantidad y se obliga a devolverla en el tiempo y forma convenidos.
Los artículos 1320, 132, 1322 y os siguientes hasta el 1333 del Código Civil, parecen
referirse a esta clase de obligaciones por estar expresados en singular al referirse a deudor y
a acreedor. Mas, no debe olvidarse en que intervienen más de dos personas como sujeto
activo o como sujeto pasivo.
8.2 Obligaciones mancomunadas: en sentido amplio, la obligación colectiva, o sea,
aquella en la cual existe pluralidad de deudores o de acreedores, o de ambas categorías en
ellos. En acepción restringida, pero habitual, aun cuando los técnicos o cautos le digan
simplemente mancomunada, la prestación en que, existiendo más de un deudor o más de un
acreedor, cada uno da o recibe su parte correspondiente; por ejemplo, los contribuyentes
son deudores mancomunados, pues no deudores los solventes por los insolventes, sino cada
uno por su parte en cada período, lugar y clase de impuesto. En el orden civil existe
mancomunidad si dos personas compran parcelas distintas, aun contiguas, de un mismo
dueño y vendidas en un solo acto y documento; pero que cada cual ha de pagar por su parte.
Mancomunadas simples conocidas también como a prorrta(obligaciones parciarias,
parciaridad, conjuntas, divididas.
El crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores
haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separado 1348 cc
Mancomunidad solidaria: cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de
manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la
obligación, el pago hecho por uno solo libera a los demás, es solidario con respecto a los
acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, y el
pago hecho a uno de ellos libera al deudor 1352 cc
8.3 Solidaridad activa, pasiva y mixta
Solidaria activa. (acreedores) varios acreedores , un deudor
- Cada acreedor puede reclamar, el cumplimiento de la prestación
íntegramente contra todos o un solo deudor.
- El pago por uno de los deudores extingue la obligación para todos.
Solidaria pasiva (deudores) varios deudores, 1 acreedor
Cada uno de los deudores solidarios está obligado a cumplir íntegramente
la prestación
Solidaria mixta. Varios acreedores, varios deudores
Una obligación solidaria en que exista más de un deudor y más de un
acreedor deberá considerarse mixta.
9. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL
OBJETO
9.1 Obligaciones específicas y genéricas
Obligaciones específicas: es una obligación de dar cosa cierta, la que puede ser
mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de
transferir simplemente el uso o la tenencia de restituirla a su dueño. Cuando la
cosa es determinada, comprende todos sus accesorios, aunque en los títulos no se
mencionen o aunque momentáneamente estén separados de ella.
Obligación genérica: dentro del conjunto de prestación activas y concretas, esta
también es llamada obligación de dar cantidad de cosas, que consiste en la entrega
obligada de cosas que pueden contarse, medirse o pesarse. En estas obligaciones el
deudor debe dar, en lugar y tiempo propio, una cantidad de la misma especie y
calidad de la correspondiente al objeto de la obligación. Por ejemplo: cinco
quintales de maíz, dos libras de hierro de amarre, un ciento de naranja.
9.2 Obligaciones conjuntivas, aternativas y facultativas
Obligación conjuntiva: Llamada copulativa, es aquella de cumplimiento total en
sus diversos objetos, es decir que se trata de aquella obligación en donde un mismo
deudor está obligado a varias prestaciones, todas ellas exigibles, y que guardan
cierta relación entre sí o no han sido objeto de un mismo negocio jurídico, siempre
que ello sea compatible; pues en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen
hipotecas, aun cuando, pueda derivarse alguna para los bienes dotales (dote, bienes
propios , de la mujer casada recibidos por herencia, donación, legado o gratuito) o
parafernales (los bienes primitivos de la mujer casada o los bienes adquiridos antes
del matrimonio) que en ella se entreguen al marido para su administración.
Obligación alternativa: También llamada disyuntiva, es la obligación que tiene
diversas prestaciones y cuya ejecución es única, porque se elige una de entre ellas,
es decir, es la que tiene por objeto dos o más prestaciones, independientes y
distintas unas de otras en el título, de modo que la elección, que debe hacerse entre
ellas, quede desde el principio determinada.
Obligación facultativa: Es aquella obligación en la que teniendo por objeto una
sola prestación, se le faculta al deudor para poder substituirla por otra, expresamente
determinada. Una obligación facultativa se extingue con la pérdida o imposibilidad
de la prestación característica.
9.3 Obligaciones divisibles e indivisibles (indivisibilidad natural, indivisibilidad
voluntaria, indivisibilidad legal)
Obligaciones divisibles: Artículo 1373 del Código Civil. Este tipo de obligaciones
admiten cumplimiento a través de la ejecución parcial de las mismas, sin ser
afectada la relación obligatoria. Son las que tienen por objeto una prestación
susceptible de cumplimiento parcial, por consistir en una ejecución, entrega o
abstención donde resulte posible la división material o mental de lo exigible del
deudor. Las obligaciones divisibles por su naturaleza pueden ser transformadas en
indivisibles por voluntad de las partes, estipulándose que el pago de la suma de
dinero se hará precisamente en el mismo instante de la entrega de la cosa vendida.
Obligaciones indivisibles: la obligación indivisible es la que tiene por objeto una
prestación (un hecho, una abstención o una cosa), que no puede ser cumplida sino
por entero, por no admitir división material ni intelectual. Por ejemplo la entrega de
un mueble cuya naturaleza, no permiten una división puesto que se destruiría.
Ana Cristina Velásquez Aguilar
ID 000144473
10. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL
VÍNCULO
10.1 Obligaciones Naturales:
Son aquellas que sin tener carácter de civiles se cumplen por una persona a quien
legalmente no puede exigirse su cumplimiento. Es pagada o cumplido por alguien que no
está obligado a hacerlo. Artículo 1625, 2145 Código civil
Obligaciones civiles:
Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez.
10.2 Obligaciones unilaterales:
Son aquellas en las cuales una persona ocupa solamente el polo activo o el polo pasivo (no
hay reciprocidad). Solo se obliga a una de las partes en el negocio jurídico.
Obligaciones bilaterales:
Son aquellas en las cuales las personas que intervienen en las mismas tienen a la vez la
calidad de deudora y de acreedora de determinadas prestaciones, también son llamas
reciprocas.
10.3 Obligaciones condicionales:
Son aquellas que dependen de la realización de una condición. 1269 Código Civil.
- Condicional suspensiva: de su realización depende que se produzca plenamente
los efectos del negocio jurídico.
- Condicional resolutoria: es cuando de su realización depende la existencia de los
efectos de los negocios jurídicos.
- Condicionales positivas: consiste en la realización de un hecho para que
cambien el estado de las cosas.
- Condicionales negativas. Consiste en la no realización de un hecho futuro.
- Condicionales potestativas: están sujetas a una condición la cual depende de la
voluntad de las partes.
- Condicional casuales: está sujeta a una condición que no depende de la voluntad
de las partes sino a un acontecimiento de la naturaleza.
a. Obligaciones a plazo:
Las obligaciones a término o plazo son aquellas cuya eficacia y debido cumplimiento se
postergan a una fecha cierta o incierta en que debe ocurrir (caso excepcional) un suceso
necesariamente futuro.
10.5 Diferencia entre el plazo y condición
- Plazo: es un hecho futuro cierto y necesario que hace que se inicie o extinga los
efectos de la obligación.
- Condición: es todo acontecimiento futuro e incierto creado voluntariamente por
las partes.
11. OTRAS OBLIGACIONES
11.1 Obligaciones con cláusula penal:
Es la obligación cuyo incumplimiento se sanciona con una pena convencional. La finalidad,
pues, de la cláusula penal es asegurar el cumplimiento de la obligación. La cláusula penal
es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se
sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Puede consistir
en una obligación de dar, hacer o no hacer y no solamente en la entrega de una suma de
dinero.
11.2 Obligaciones instantáneas o de tracto único:
Son aquellas en las cuales su cumplimiento debe realizarse de una sola vez. (Pago al
contado) Obligaciones de tracto sucesivo:
Son aquellas en las cuales su cumplimiento no es instantáneo, sino que se requiere una
repetida actividad por el obligado. (Los créditos, prestamos, arrendamiento, pago por
abonos)
12. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
12.1 Pago:
La forma de cumplir una obligación es a través del pago. El pago es el total
cumplimiento de la prestación debida, por partes del deudor con el ánimo de extinguir el
vínculo obligatorio. Artículo 1380 Código Civil
12.2 Acepción del pago:
El pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones, y consiste en el cumplimiento
efectivo de la prestación debida. El sujeto activo es quien realiza el pago: puede ser el
propio deudor o un tercero (quien paga en nombre y representación del deudor). El sujeto
pasivo, en cambio, es quien recibe el pago (el acreedor o su representante legal). El pago
siempre debe coincidir con el contenido de la obligación.
12.3 Elementos del pago:
- Personales
o Sujeto activo: también llamado pagador o solvens, es quien efectúa el pago,
y quien cumple la obligación haciendo efectiva la prestación.
o Sujeto pasivo: También llamado acreedor o accipiens, es quien está
legalmente facultado para recibir el pago. Artículo 1384 Código
Civil
- Reales
o Identidad de la prestación. Es decir que el deudor cumplir la obligación a
que se comprometió. Artículo 1386 Código Civil. No se puede obligar al
acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de
la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley
o Integridad de la prestación: Debe pagarse lo debido y hasta que esto no
suceda la obligación no se extingue. Artículo 1387 Código Civil. Debe
entenderse como el hecho de que jamás se considerará pagada una deuda
sino hasta que se haya entregado completamente la cosa o bien ejecutado el
hecho en que la obligación existía, de lo anterior se infiere, que el deudor u
obligado tiene que cumplir íntegramente con la totalidad de la prestación y
por su parte el acreedor estar satisfecho con ese cumplimiento.
o Indivisibilidad de la prestación: Significa que la prestación no debe de
cumplirse por partes, el pago no debe de efectuarse parcialmente. El
acreedor no se encuentra obligado a recibir en forma parcial las
prestaciones que conformaron la obligación original.
- Formales: La prueba y el efecto jurídico del pago: La prueba de haber
efectuado el pago, se refiere al documento, recibo o escritura pública que el
acreedor debe de entregar al deudor. Artículos 1391, 1392, 1402, 1403 Código
Civil
a. Legitimación para recibir el pago:
La legitimación es la aptitud de quien se halla habilitado legalmente para recibir el pago. En
principio, tal como ocurre de ordinario, el sujeto autorizado es el acreedor o, sus
sucesores o representantes legales o convencionales. Si hay pluralidad de acreedores,
cualquiera de ellos puede recibir el pago si la obligación solidaria o de objeto indivisible; si
son mancomunada y de objeto divisible los acreedores sólo pueden percibir la parte
que les corresponde en la relación interna.
b. Clases de pago:
a) Pago en moneda extranjera: Artículo 1345 Código Civil
b) Pago con cheque: Artículo 1394 Código Civil
c) Pago en especie: Artículo 1397 Código Civil
c. Pago por el deudor y por el tercero:
En primera instancia el pago debe ser realizado por el deudor, aunque el mismo también
puede quedar a cargo de un tercero, este pagará en nombre del deudor o bien con
conocimiento y autorización de este.
d. Formas especiales de pago
a. Pago por consignación: En depósito / en intervención
La consignación es el depósito que hace el deudor de la cosa, objeto de la obligación ante
un juez competente cuando el acreedor no quiere o no puede recibir el pago. Artículo 1408
y 1409 Código Civil.
Características:
1. Tiene carácter judicial
2. Carácter formal del pago
3. Es facultativa (en ningún caso se puede forzar al deudor para que consigne)
Clases de consignación:
En depósito: Artículo 1414 Código Civil
Intervención: Artículo 1415, 520 Código Procesal Civil y Mercantil
b. Pago por cesión de bienes
Consiste en la entrega que el deudor hace de su patrimonio a sus acreedores, cuando se
encuentra en la imposibilidad de pagar sus créditos para que administren o vendan sus
bienes y el pago de ello se aplique a la deuda. Artículo 1416 Código Civil.
Clases de cesión de bienes:
1. Extrajudicial: es también llamado contractual y necesita como requisito ineludible la
voluntad de todos los acreedores del cedente.
2. Judicial: juicio del concurso voluntario de acreedores. Finalidad: pagar a los
acreedores a través de bienes, solo se da en personas jurídicas. Artículo 347
Código procesal civil y mercantil
c. Imputación de pago
Es la designación de la deuda a que ha de aplicarse el pago cuando el deudor tiene varias
deudas a favor del acreedor. Artículo 1405 Código civil
d. Dación o adjudicación en pago:
Es el acto jurídico mediante el deudor entrega al acreedor una prestación diferente a
la debida, con el consentimiento de este. Artículo 1386 Código civil.
13. TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES
13.1 Cesión de derechos:
Es un acuerdo de voluntades por medio del cual el titular de un derecho le trasmite o lo
cede a otra persona de manera onerosa o gratuita, sin modificar la relación jurídica. Art.
1443 Código Civil
13.2 Subrogación:
Es una sustitución de carácter personal en relación con el pago de una obligación en virtud
del cual el pago se hace por personas distinta de la obligación. La subrogación es aquella
institución por cuya virtud el tercero satisface el pago de una deuda al acreedor asumiendo
los derechos y acciones que ésta tenía. Art. 1453 Código Civil
13.3 Cesión o transmisión de deudas:
Es un convenio celebrado entre el acreedor y el deudor y un tercero que sustituye al
obligado sin modificación de la relación jurídica. Es cuando una persona sustituye a otra en
la posición o calidad de deudor, liberando al deudor del nexo obligatorio y manteniéndose
la identidad de la obligación y las garantías del crédito. Art. 1459 Código Civil
Diana Lucia Hernández del Cid
ID 000138603
14. CUMPLIMENTO FORZOSO DE FORMA ESPECÍFICA
14.1 Resarcimiento de daños y perjuicios: Es la acción que procede siempre que el
deudor no cumpla con su obligación o la cumpla de forma imperfecta o con demora. Art.
1434, 1435 CC. Técnicamente, el acreedor tiene un efecto, el derecho de exigir al deudor
que cumpla su obligación en el plazo y forma estipulados. Sin embargo, si este
cumplimiento no se logra, el acreedor puede exigir el cumplimiento equivalente, es decir el
pago de la prestación más el de la indemnización respectiva. El objeto de la indemnización
es, el hecho indefectible que el deudor a causa de su incumplimiento debe resarcir al
acreedor por el daño que este ha sufrido producto de su tardanza o del definitivo
incumplimiento.
14.2 Responsabilidad civil (en el ámbito penal, actos ilícitos penales, en el ámbito civil,
actos ilícitos civiles).
Ámbito penal, actos ilícitos penales: Ocurre cuando la comisión de un hecho punible en
contra de bienes jurídicos, ya sean colectivos o particulares, se producen lesiones que
derivan del hecho principal, los cuales son igualmente perjudiciales que el mismo y, por lo
tanto, le generan al individuo trasgresor sanciones que el ordenamiento jurídico determina
como responsabilidades civiles, estas se encuentran tipificadas en el Código Penal y
supletoriamente en el Código Civil.
Ámbito civil, actos ilícitos civiles: Consiste en una infracción de la ley que causa daño a
otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o
atribución
legal del perjuicio. Algunas responsabilidades civiles tipificadas en el Decreto ley 106:
Artículo 1633, 1634, 1650, 1672.
14.3 Responsabilidad civil simple, directa o por actos propios: Se da cuando se impone
a un sujeto la obligación de responder por haberse ocasionado un daño y prescindiendo
totalmente de si el sujeto ha actuado o no de forma negligente. Técnicamente,
responsabilidad directa es aquella que puede exigirse de forma principal a una persona, ya
sea esa persona la causante del daño, o subsidiariamente a otra persona, a pesar de que la
misma no haya causado el daño.
14.4 Responsabilidad civil o compleja o indirecta: Este tipo de responsabilidad se refiere
a los casos en los que una persona, absolutamente diferente a la que causó los daños o
perjuicios, queda obligado por la ley al resarcimiento; y la obligación de responder por los
daños y perjuicios que, como consecuencia de su ineficiente o nula vigilancia.
Los casos de este tipo de responsabilidad que regula el Código Civil son los siguientes:
Menor de edad, los obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios causados
por personas menores de quince años, son los padres, tutores y protutores los
responsables de reparar el daño.
Alumnos y aprendices menores de quince años, de los daños y perjuicios que estas
personas causen serán responsables los directores de los establecimientos.
Empleados y trabajadores mayores de edad, el resarcimiento de los daños y
perjuicios que, en actos del servicio, causen los trabajadores o empleados en
general, las personas mayores de edad que trabajan en relación de dependencia,
corren a cargo de los patrones o propietarios.
Representantes legales de personas jurídicas, la persona jurídica privada está
obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios que cause su representante legal
en el ejercicio de las atribuciones de su cargo.
14.5 Daño moral: Son aquellas lesiones, violaciones de bienes y derechos de la persona,
que no tienen unos valores económicos en sí mismos, serían, por lo tanto, daños de carácter
extrapatrimonial. La inclusión como objeto de indemnización del daño moral, en una
creación de carácter jurisprudencial, pues tradicionalmente el concepto de daño se extendía
exclusivamente a aquello que era valuable económicamente de forma directa. El código
civil únicamente contempla los el concepto de daños y perjuicios en el artículo 1434.
14.6 Responsabilidad objetiva en la moderna legislación: Es la distinción entre la regla
de responsabilidad por culpa y la regla de responsabilidad objetiva, es una de las
distinciones básicas del derecho de daños. Una y otra regla constituyen igualmente la
dualidad esencial a la que se enfrentan el legislador y el Juez a la hora de regular con
normas de responsabilidad los comportamientos potencialmente dañosos.
Fundamentos de la responsabilidad objetiva: Como razones que justifican la existencia de
la responsabilidad objetiva se pueden destacar:
a. La dificultad de investigar la culpabilidad.
b. La necesidad de la economía moderna de dar respuestas seguras e inmediatas.
c. Que quien pone en actuación un riesgo potencial, debe soportar las consecuencias
dañosas de su funcionamiento.
15. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
15.1 Definición. Es la enajenación de la prestación debida o prevista en condiciones de
identidad e integridad ……….es una lesión al derecho de crédito …. Es la conducta del
deudor que omite cumplir la prestación a que se obligo………..conducta del deudor que
omite cumplir la prestación a que se obligó, conducta que se presume culpable mientras no
se pruebe lo contrario. Según lo establecido en el artículo 1423 del código civil.
15.2 Clases. En Guatemala se encuentran regulados en el decreto ley 106, del artículo 1423
al artículo 1442. Entre las cuales se encuentran el
incumplimiento temporal: si nada más hubo un retardo en el pago, imputable o no al
deudor. Es el caso de la mora
Incumplimiento definitivo: cuando resulta evidente de la obligación no puede ser
cumplida, por causa imputable al deudor. Se da cuando el deudor ya ha sido ejecutado.
dolo, culposo doloso, mora, caso fortuito y fuerza mayor.
Culposo doloso: doloso de manera consciente y voluntario por parte del deudor. Culposo
por falta de diligencia, cuidado, pero sin intención deliberada de incumplir
15.3 Dolo, culpa, mora, caso fortuito y fuerza mayor.
Dolo: El dolo del deudor consiste en la inejecución voluntaria de la obligación con el
propósito de perjudicar al acreedor. También es la intención de no cumplir, aunque al
proceder así el deudor no tenga en mira causar daño. En el dolo existe la mala fe. Se
manifiesta como una acción u omisión. La primera forma es propia de las obligaciones de
no hacer y la segunda de las obligaciones de dar y de hacer, aunque en esos casos la
destrucción de la cosa debida también puede obedecer a una acción dolosa del deudor, que
origina como consecuencia, la omisión dolosa de dar o de hacer.
Culpa: Se entiende por culpa la omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la
obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Según
artículos 1424 y artículo 1648.
Mora: Es la situación jurídica en que se encuentra el deudor cuando la obligación ya es
exigible y se da la interpelación, es decir, el requerimiento para que cumpla la prestación.
Esta situación también se puede colocar el acreedor cuando sin motivo legal no acepta la
prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorio que le incumben para
que el deudor pueda cumplir su obligación. Este requerimiento se puede realizar por medio
de un órgano jurisdiccional o auxiliándose de los servicios de un notario. Artículos 1428 y
1429 Código civil.
Caso fortuito: Debe entenderse como aquel acontecimiento que no ha podido ser previsto,
pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse. Este se entiende como que
proviene de lo imprevisible.
Fuerza mayor: Es un acontecimiento ajeno a la conducta del deudor y producido al
margen de la misma como fuerza incontrastable, liberando al obligado de su
responsabilidad por el incumplimiento de la obligación. Este se entiende como que
proviene de lo inevitable.
15.5 Acciones reinvindicatoria, subrogatoria y pauliana.
Acción reinvindicatoria: Esta acción de protección al derecho de propiedad, era concedida
al dueño de la cosa contra quien la poseía o simplemente la tenía en su poder sin ser dueño.
Se encaminaba dicha acción a que se reconociera al demandante su derecho de propiedad y
se condenara al poseedor o al tenedor a restituirle la cosa con sus accesiones y frutos, o a
indemnizarle todo perjuicio que le haya causado, o si había perecido. Solo se puede
ejercitar contra el que, en el momento de la litis contestatio posee la cosa reivindicada, pero
el juez puede absolver al demandado cuando éste pierda la posesión, antes de la sentencia,
si aprecia que la cosa no se perdió por un acto del demandado. Art. 468, 617. C.C.
Acción subrogatoria: También llamada acción oblicua, es aquel mecanismo de defensa con
el que cuentan los acreedores de una relación obligatoria que se activa ante la
desidia, desinterés, despreocupación del deudor de reclamar algún bien, techo o dinero con
el que pueda incrementar su patrimonio y así hacer posible el cumplimiento de sus
obligaciones frente a su acreedor. Ha sido denominada también como acción indirecta, ya
que, mediante ella, el patrimonio del deudor se incrementa, con ciertos bienes que, por
inactividad de él, podrían no llegar a su patrimonio, en perjuicio del acreedor. Según el
código civil solo admite un caso en que puede ejercitarse esta acción, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1036.
Acción pauliana: Es un medio que la ley otorga de forma exclusiva a los acreedores. Con la
que se concede el poder jurídico que se requiere para impugnar los actos que el deudor ha
realizado para no pagar su deuda. Dicho de otra manera, esta acción protege al acreedor
ante el fraude que realiza el deudor. No solo con contratos sino con cualquier acto
fraudulento que pretenda mermar su patrimonio para no hacer frente a sus deudas. Según el
artículo 1290 del código civil está estipulado La Revocación. La acción revocatoria
prescribe en un año, contado desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se
verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Art. 1300 C.C. prescribe en 1 año
15.6 Garantías de la obligación.
Cláusula de indemnización: También llamada cláusula penal, se encuentra regulada en los
artículos 1432 y 1436 del código civil. Consiste en que las partes de un negocio pueden
pactar que, si se da el incumplimiento de la prestación, el deudor moroso debe pagar al
acreedor una suma de concepto de daños y perjuicios. La ley establece que el acreedor
puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la cantidad convenida en
concepto de daños y perjuicios, pero no las dos prestaciones a la vez.
Las arras: Consisten en la entrega de dinero o de otros objetos hecha por una de las partes a
la otra, al tiempo de la conclusión del contrato, bien como signo de ésta (arras
confirmatorias), o bien como reconocimiento de la que las recibe a la que las ha dado, de la
facultad de resolverlo perdiéndolas (arras penitenciales). Las arras funcionan de la siguiente
manera: si quien las dio incumple, pierde las arras, si quien las recibió incumple, debe
devolverlas dobladas. Artículo 1442.
Leylani María José Lopez Ramos
ID 000142984
16. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
16.1 Novación
Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que
se crea. Se realiza en un solo acto. Art. 1478 C.C.
Medio de extinción de las obligaciones, es la situación de una obligación anterior que se
extingue por una nueva y para que haya novación los elementos necesarios son:
1) la obligación anterior,
2) una obligación nueva,
3) la intención de novar,
4) la capacidad de las partes.
Esta institución representa el nacimiento de una nueva obligación y su finalidad es
extinguir otra, nuestro código civil artículo 1478 lo define en los términos siguientes. “hay
novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola
por otra. La novación no se presume, es necesaria”.
La novación se puede hacer de tres maneras diferentes, la primera es aquella que se hace
sin la intervención de la otra persona, cuando un deudor contrata un nuevo compromiso
para con su acreedor, a condición de quedar libre de la antigua, es lo que se llama
simplemente novación, la segunda es cuando interviene un nuevo deudor y el acreedor lo
acepta, quedando este libre. Y la tercera novación es aquella que se hace por intervención
de un nuevo acreedor, cuando un deudor, para continuar libre para con su antiguo acreedor,
contrata algún compromiso con un nuevo acreedor.
Clases de novación Siguiendo la doctrina las clases de novación que admite son las
siguientes. 1) Novación Subjetiva y 2) Novación Objetiva.
La Novación Subjetiva: se habla de novación subjetiva cuando se produce la sustitución del
acreedor o del deudor por otra persona diferente con intención claramente de novación, esto
es extinguiendo la relación obligatoria primaria u ordinaria. El deudor conviene con su
acreedor en obligarse con un tercero, a quien lo admite como nuevo acreedor. Y el acreedor
conviene en recibir de un tercero lo que se le debe exonerando a su primitivo deudor.
La Novación Objetiva: La prestación en si misma puede experimentar dos cambios que dan
nacimiento a una obligación totalmente nueva, cuando hay cambio de causa o fundamento,
u cambio de objeto de la obligación, puede afectar tanto al propio objeto de la relación
obligatoria cuando a los demás aspectos de la misma que no incidan sobre la persona de
acreedor y deudor.
El efecto o consecuencia fundamental de la novación radica en la extinción de la obligación
primitiva u originaria de la misma manera que lo quedaría por un pago real y efectivo.
La novación como ya se ha señalado tiene doble efecto, es un medio extintivo de
obligaciones, a la vez es fuente de ella.
16.2 Compensación
Es el modo o forma de extinguir las obligaciones que se da cuando dos personas tienen
recíprocamente las calidades de acreedores y deudores extinguiéndose ambas obligaciones.
Art. 1469. C.C.
Es un medio de liberarse de las deudas, que se produce por una mutua neutralización de dos
obligaciones, cuando quien tiene que cumplir es al mismo tiempo acreedor de quien tiene
que recibir satisfacciones.
Efectos de la Compensación Los efectos de la compensación es necesario estudiarlos frente
a los contratantes y frente a terceros. Entre las partes, la compensación distingue lo que son
las partes de las deudas hasta concurrencia de la de menos valor, se extingue con sus
accesorios y garantías.
Sobre esto el artículo 1471 de código civil para que la compensación produzca sus efectos
es necesario que la oponga la parte interesada y, una vez opuesta, extingue las dos deudas
desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor.
Clases de Compensación Entre las clases de compensación doctrinalmente se distinguen tres:
1) la Legal, la cual está regulado en el Código Civil en su artículo 1469 que establece “La
compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores
recíprocamente y por su propio derecho.
2) Judicial; que es la declarada por el juez cuando, no cumplidos al iniciarse el juicio los
requisitos necesarios para su existencia, se cumplen en el transcurso del mismo.
3) Convencional: Que tiene lugar cuando los interesados acuerdan la comprensibilidad de
sus créditos, aun no teniendo los requisitos que la ley exige para su compensación.
16.3 Remisión
Es el perdón total de la deuda que hace el acreedor al deudor. Art. 1489 C.C.
Es un modo de extinción de las obligaciones consistente en el perdón de la deuda por parte
del acreedor, con la conformidad del deudor. La remisión de la deuda es el medio
liberatorio por excelencia, y que implica un acto jurídico unilateral o bilateral por virtud del
cual el acreedor libera al deudor de su obligación.
16.4 Confusión
Es la reunión en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Art. 1495 C.C.
Se llama confusión al concurso, en un mismo sujeto de dos cualidades que se destruyen
mutuamente, y esas cualidades es la del acreedor de una misma deuda en una misma
persona.
Existe confusión consistente cuando se confunde la obligación que se reúnen en una misma
persona y en una misma obligación las cualidades de acreedor sujeto activo y deudor sujeto
pasivo, entonces al ocurrir ello la obligación se extingue por el hecho de que para que haya
obligación civil debe haber dos sujetos y al concentrase la misma obligación en uno de
ellos por lógica razón se extingue la obligación.
16.5 Prescripción Caducidad
Es llamada también prescripción extintiva, negativa o liberatoria. Es una forma de extinguir
los derechos y acciones por no haberlos ejercitado el acreedor durante cierto espacio de
tiempo unido a otros requisitos legales. Art. 1501 C.C.
Consiste en la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo en los
plazos que establece la ley, la Prescripción Extintiva convierte a la deuda en una deuda
natural. Es decir, el deudor sigue siendo deudor, pero no puede ser cobrado coercitivamente
menos coactivamente, el deudor aun prescrito la acción puede pagar, pero no puede pedir al
acreedor que le devuelva por haberse extinguido la acción.
La prescripción extintiva o liberadora es una forma de extinción de derechos por el
transcurso del tiempo y la inacción injustificada de su titular, al respecto los derechos u
obligaciones no pueden adquirirse por medio de la prescripción, ya que ninguna persona
podría llegar a ser acreedora de otra por el simple transcurso del tiempo. ara recobrar lo
indebidamente pagado prescribe en un año (artículo 1628).
Unidad 2. Negocio jurídico y contratos
1. EL NEGOCIO JURÍDICO
1.1 Definición del Negocio Jurídico:
la manifestación libre y consciente de la voluntad dirigida a lograr fines determinados
reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico.
1.2 Clasificación Doctrinaria del Negocio Jurídico:
Unilaterales y Bilaterales: Según el número de declaraciones de voluntad que
contiene el negocio y su proceso formativo se distinguen: Llamase unilateral al
negocio jurídico puesto en existencia por la voluntad de un solo sujeto, como
sucede, con el testamento, la aceptación de herencia, la emancipación.
Es bilateral el creado por las voluntades de dos sujetos en sentido contrapuesto, en cuanto
venidas a concierto, es decir, a acuerdo -consensus-, como la compraventa, la adopción, el
matrimonio
Negocios jurídicos personales y patrimoniales: Negocios relativos al derecho de
personas, se refieren a relaciones jurídicas familiares por ejemplo: matrimonio,
divorcio, adopción, reconocimiento de hijo; Negocios relativos al derecho
patrimonial, como su nombre lo indica se refieren a relaciones jurídicas
patrimoniales, entre los que cabe distinguir los de disposición, que entrañan una
alteración económica en el patrimonio de una persona, como la transmisión de la
propiedad o la constitución de servidumbres o hipotecas, de los negocios
obligacionales, que tienen el efecto de engendrar derechos personales de un
individuo frente a otro, como un contrato de compraventa y negocios relativos al
derecho sucesorio, por ejemplo, el testamento.
Negocios de atribución patrimonial y no atribuidos: Son de atribución, aquellos
mediante los cuales una persona enriquece el patrimonio de otra, mediante el
ingreso en el mismo de un nuevo derecho o mediante la supresión de un gravamen
que pasare sobre ella. Ejemplos, compraventa, condonación de una deuda,
concesión de un derecho de usufructo o la renuncia del mismo.
No atributivos, son los que no hacen ingresar derecho alguno en el patrimonio de otro.
Ejemplo, otorgamiento de un poder.
Negocios a título oneroso y a título gratuito: Los primeros importan la
adquisición de un derecho o de una ventaja económica mediante una contrapartida.
Se trata, en todo caso, de un cambio de prestaciones, de un recíproco
desprendimiento patrimonial, como ocurre, con la compraventa. En los negocios
gratuitos, la adquisición se verifica sin una pérdida correspondiente, como en la
donación.
Los negocios onerosos son aquellos en que la parte que adquiere un derecho suministra a su
vez a la otra una contraprestación, como ocurre en la venta, en tanto que en los negocios
jurídicos gratuitos o lucrativos la adquisición se produce sin que exista contraprestación,
por lo cual hay enriquecimiento de una persona por el acto de otra, como acaece en la
donación.
Negocios Inter vivos y negocios mortis causa: Atendiendo a si los efectos del
negocio se van a producir en vida de los otorgantes o si dependen del fallecimiento
del autor, se clasifican en inter vivos, como el contrato, y en mortis causa como el
testamento.
Negocios mortis causa son aquellos que tienen por objeto regular el destino del patrimonio
o de particulares bienes después de la muerte del disponente. De modo contrario, los
negocios inter vivos gozan de eficacia en vida de ambas partes.
Negocios solemnes y no solemnes: Formales o solemnes aquellos negocios
respecto de los cuales está prescrita por el ordenamiento jurídico, la observancia de
una forma precisa y taxativa.
No formales o no solemnes son los negocios en los que la manifestación de voluntad puede
tener lugar de cualquier modo.
Negocios causales y abstractos: En los negocios causales, el fin práctico que, de
modo inmediato, persiguen las partes, se unimisma con el negocio, dotando a éste
de una estructura y de una función uniformes. El negocio –compraventa- es
inseparable del fin práctico que se sustancia en el cambio de cosa por precio. Este
fin práctico, que técnicamente se llama –causa-, no aparece en los negocios
abstractos.
El negocio causal no produce efecto alguno cuanto resulte probada la ilicitud del fin o su
propia falta; el negocio abstracto, en iguales circunstancias, es llevado a sus últimas
consecuencias, si bien sea dable neutralizar o paralizar con remedios particulares sus
efectos.
2. EL NEGOCIO JURÍDICO UNILATERAL
2.1 Gestión de Negocios: Es un hecho lícito sin convenio por medio del cual una persona
se obliga a favor de otra, en forma voluntaria y sin que haya un convenio previo, y ello le
genera la obligación de dirigir y manejar los negocios en todo lo que vaya en provecho del
dueño. El gestor es quien se obliga a favor del dueño, y tiene la obligación de administrar
bien en provecho del dueño, y le debe avisar que inicia la gestión, a menos que haya peligro
en la demora. Cuando el gestor compra un bien y éste tiene gravámenes el gestor debe
responder. Art 1605 al 1615 CC.
2.2 Oferta al Público: Consiste en una oferta que se hace por cualquier medio de
comunicación social y que impone la obligación a quien la hace de sostener esa oferta por
el tiempo y en la forma hecha, a menos que fuere revocada. Cuando no se fija el plazo de
la
oferta ésta dura hasta que sea revocada hasta que se termine la cosa; y se revoca en la
misma forma que se hizo Art 1629 CC.
2.3 Promesa de Recompensa: Es la promesa que una persona hace por cualquier medio de
comunicación social por la que se promete una remuneración o un pago a una persona que
le preste algún servicio, o que realice una obra en su favor y genera esa obligación de pago
en tanto la misma no sea revocada y por el tiempo especificado en la misma forma Art 1630
CC.
2.4 Concurso con Premio: La promesa de recompensa en los concursos, debe hacerse con
fijación de plazo, para la presentación de la obra, y la persona o personas designadas para la
calificación de los trabajos, están obligadas a decidir a quién o quienes deben entregarse el
premio ofrecido o si el concurso se declara desierto Art1635 al 1637 CC.
2.5 Pagaré: Los títulos al portador son los títulos que no están designados a favor de
persona determinada y la obligación que genera es hacerlos efectivos a la persona que los
presenta. Es una declaración unilateral de voluntad que va dirigida a una colectividad Art
1638 CC.
El Pagare es un título de crédito mediante el cual el sujeto que lo libra promete pagar una
cantidad de dinero al beneficiario que se indique, sin que pueda sujetarse la obligación a
condición alguna.
Eliezer Salomón Ixchop Ramírez
ID 000104596
3. EL NEGOCIO JURÍDICO CONTRACTUAL
3.1.- Principios De Contratación.
- Los principios de contratación del negocio jurídico contractual son fundamentos
esenciales que delinean las bases éticas y legales que rigen la celebración, ejecución y
extinción de los contratos. Entre estos principios destaca en primer lugar el principio de
Autonomía de la Voluntad. Este principio consagra la libertad de las partes para establecer
las condiciones de sus contratos, siempre y cuando dichas condiciones no contravengan la
ley ni atenten contra el orden público. La autonomía de la voluntad confiere a las partes la
capacidad de diseñar acuerdos que se adapten a sus necesidades y expectativas particulares.
- Otro principio fundamental es el de Buena Fe. La buena fe impone a las partes el deber de
actuar con honestidad y lealtad durante todas las etapas del contrato, desde la negociación
hasta la ejecución. Este principio busca prevenir conductas engañosas o desleales,
promoviendo relaciones contractuales basadas en la transparencia y la integridad. La buena
fe, en esencia, fomenta la confianza mutua entre las partes contratantes.
- Asimismo, el Principio de Relatividad de los Contratos establece que estos solo vinculan a
las partes que los celebran y, en ciertos casos, a sus sucesores. Este principio protege la
autonomía de las partes y limita la extensión automática de los efectos contractuales a
terceros ajenos al acuerdo. Establece que el contrato es un acuerdo privado entre las partes
involucradas y su alcance no se extiende automáticamente más allá de ellas.
3.2.- Elementos Del Negocio Jurídico Contractual.
- Los principios de contratación son fundamentales para comprender la naturaleza y la
aplicación de los contratos. Algunos de los principios más importantes son:
A) ELEMENTOS ESENCIALES.
- Los elementos esenciales del negocio jurídico contractual son los fundamentos que
aseguran la validez y existencia legal del contrato. En este contexto, el consentimiento
ocupa un lugar central. Este elemento implica la manifestación de voluntad de las partes
para celebrar el contrato, requiriendo que sea libre, expreso y exento de vicios que puedan
comprometer la libertad de elección. La autenticidad del consentimiento se materializa a
través de la oferta y la aceptación, donde ambas partes deben expresar de manera clara y
coincidente su voluntad. La oferta representa la propuesta de una parte, y la aceptación, su
respuesta afirmativa. La relación entre el consentimiento y el principio de Autonomía de la
Voluntad destaca la importancia de la libertad de las partes para determinar los términos y
condiciones del contrato, mientras que la buena fe asegura la honestidad y sinceridad en las
negociaciones y la celebración del contrato. En última instancia, el consentimiento emerge
como el cimiento sobre el cual se erige todo el entramado jurídico del contrato.
- Este componente esencial no solo requiere una manifestación de voluntad, sino que
también exige la ausencia de vicios como el error, la violencia, la intimidación o el dolo.
Estos elementos, al afectar la libertad de elección de las partes, pueden invalidar el
consentimiento y, por ende, el contrato en su totalidad. Así, se destaca la necesidad de un
proceso de formación de contrato transparente y libre de coacciones para garantizar su
validez.
B) ELEMENTOS NATURALES.
- Los elementos naturales del negocio jurídico contractual son aquellas consecuencias
legales que surgen automáticamente sin necesidad de una manifestación expresa por parte
de las partes. A diferencia de los elementos esenciales que son requeridos para la validez
del contrato, los elementos naturales son inherentes al acuerdo y resultan de la propia
dinámica jurídica. Un ejemplo destacado de elemento natural es la obligación de buena fe
que, aunque no siempre se exprese en el contrato, se presume como una expectativa
implícita en cualquier acuerdo. La buena fe impone a las partes el deber de actuar de
manera honesta y leal durante la ejecución del contrato, incluso cuando estas obligaciones
no estén detalladas explícitamente en los términos del acuerdo. Este principio contribuye a
mantener la integridad y la confianza entre las partes, proporcionando un marco ético que
subyace en todas las relaciones contractuales.
- Otro elemento natural es la cláusula rebus sic stantibus, que se refiere a las alteraciones
imprevisibles de las circunstancias que podrían afectar el equilibrio entre las obligaciones
de las partes. Aunque no siempre se establece expresamente en los contratos, esta cláusula
se
activa cuando las circunstancias cambian de manera sustancial, permitiendo la
renegociación o la modificación del contrato para restaurar el equilibrio inicial.
C) ELEMENTOS ACCIDENTALES.
- Los elementos accidentales del negocio jurídico contractual son aquellos que las partes
pueden añadir voluntariamente al contrato para modificar sus efectos o establecer
condiciones adicionales. A diferencia de los elementos esenciales, que son necesarios para
la validez del contrato, y de los elementos naturales, que surgen automáticamente, los
elementos accidentales son opcionales y dependen de la voluntad expresa de las partes.
Entre los elementos accidentales más comunes se encuentran las condiciones y los plazos.
- Las condiciones son eventos futuros e inciertos que, al ocurrir o no, afectan la eficacia del
contrato. Su presencia permite que las partes condicionen la ejecución del contrato a ciertos
acontecimientos, brindando flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias cambiantes.
Por otro lado, los plazos establecen límites temporales para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, proporcionando un marco temporal claro para la ejecución de
las prestaciones. La inclusión de elementos accidentales en un contrato refleja la intención
de las partes de personalizar y adaptar el acuerdo a sus necesidades específicas. Sin
embargo, es crucial que estos elementos sean expresados de manera clara y precisa en el
contrato para evitar posibles malentendidos o disputas en el futuro. La libertad de las partes
para incorporar elementos accidentales destaca la versatilidad del contrato como
instrumento legal, permitiendo la adaptación a una amplia gama de situaciones y requisitos
particulares.
3.3.- Elementos Esenciales.
A) CONSENTIMIENTO.
- El consentimiento se erige como el pilar fundamental en los elementos esenciales del
negocio jurídico contractual. Este principio implica la manifestación de la voluntad de las
partes para celebrar el contrato de manera libre y consciente. Para que el consentimiento
sea válido, debe ser expresado sin vicios, tales como el error, la violencia, la intimidación o
el dolo. La autonomía de la voluntad, un principio clave en la contratación, subraya la
libertad de las partes para determinar las condiciones del contrato. La buena fe también
desempeña un papel crucial, exigiendo honestidad y lealtad en todas las fases del contrato,
desde la negociación hasta la ejecución. En resumen, el consentimiento es el cimiento sobre
el cual se erige la validez del contrato, estableciendo la base para una relación contractual
legítima y equitativa.
B) CAPACIDAD.
- El segundo elemento esencial del negocio jurídico contractual es la capacidad de las
partes. Esta capacidad implica tanto la capacidad de goce (ser sujeto de derechos y
obligaciones) como la capacidad de ejercicio (poder ejercer esos derechos y contraer esas
obligaciones). La ausencia de capacidad puede llevar a la anulabilidad del contrato, ya que
las partes deben contar con la aptitud legal necesaria para comprometerse en acuerdos
contractuales. La
capacidad, por ende, protege la integridad del contrato y asegura que las partes tengan la
competencia jurídica necesaria para asumir las obligaciones contraídas.
C) OBJETO.
- El objeto del contrato constituye el tercer elemento esencial y debe cumplir con ciertos
requisitos para garantizar la validez del negocio jurídico. El objeto debe ser posible, lícito,
determinado o determinable y estar dentro del comercio. La posibilidad implica que el
objeto pueda realizarse en la práctica, mientras que la licitud se refiere a que el objeto no
viole las normas legales ni sea contrario a la moral. La determinación o determinabilidad
del objeto es esencial para que las partes conozcan claramente lo que están pactando. En
última instancia, el objeto del contrato define las obligaciones y derechos de las partes,
constituyendo una pieza central en la estructura del acuerdo.
D) CAUSA.
- Finalmente, el cuarto elemento esencial es la causa. La causa se refiere al motivo o razón
por la cual las partes celebran el contrato. Debe ser lícita, moral y determinada. La causa
constituye el fundamento jurídico y la justificación para la creación del contrato. A través
de la causa, se busca que el contrato no carezca de una razón válida y ética para existir,
garantizando así la legitimidad y la equidad en las relaciones contractuales.
3.4.- Forma Del Negocio Jurídico Contractual.
A) DEFINICIÓN.
- La forma del negocio jurídico contractual se refiere al modo o manera en que las partes
expresan su voluntad para crear, modificar o extinguir un contrato. En otras palabras, es el
conjunto de requisitos externos que deben cumplirse para que el contrato sea considerado
válido y eficaz. La forma puede variar según el tipo de contrato y la legislación aplicable en
cada jurisdicción.
- La exigencia de una forma puede ser expresa, es decir, establecida claramente por las
partes, o puede derivar de disposiciones legales que imponen ciertos requisitos formales
para ciertos tipos de contratos. La forma puede manifestarse a través de documentos
escritos, firmas, registros notariales u otros medios específicos que las leyes o las partes
establecen como necesarios para la validez del acuerdo.
B) SISTEMAS DE CONTRATACIÓN.
- Existen varios sistemas de contratación en cuanto a la forma del negocio jurídico
contractual. En la Tabla 5, se analizan los principales sistemas de contratación:
Tabla 5.
Sistemas de contratación en el negocio jurídico.
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN:
a) Contratos solemnes: - En este sistema, la forma es un requisito esencial para la
validez del contrato. La ley exige que ciertos contratos se celebren de una manera
específica, ya sea por escrito, con testigos o mediante algún otro medio formal. La
falta de cumplimiento de estos requisitos puede llevar a la nulidad del contrato.
Ejemplos de contratos solemnes incluyen el contrato de compraventa de bienes
inmuebles o el testamento.
b) Contratos no solemnes o consensuales: - En este sistema, la forma del contrato
no es un requisito esencial para su validez. Basta con el consentimiento de las partes
para que el contrato sea efectivo. La forma en estos contratos puede ser oral o
escrita, y la falta de formalidades específicas no afecta la existencia del contrato. La
gran mayoría de los contratos modernos, como los de compraventa o arrendamiento,
entran en esta categoría.
Nota: Elaboración propia del estudiante, 2024.
3.5.- Posición Del Código Civil Guatemalteco Sobre La Forma De Los Contratos.
- El contrato puede ser considerado como un documento desde el punto de vista material,
ya que existe en la realidad debido a que puede ser apreciado por nuestros sentidos. Así
mismo lo podemos considerar como un acto jurídico debido a que deriva de las normas
jurídicas relativas a los actos jurídicos en general y contratos en particular regulados en el
código civil guatemalteco.
- La legislación civil guatemalteca establece que todo contrato cuyo valor exceda de
trescientos quetzales (Q.300.00), debe constar por escrito, al igual en su Artículo 1574
regula las formas en que toda persona puede contratar y obligarse entre ellas: a) Por
escritura pública: Es por naturaleza, un documento notarial, por consiguiente, todo lo
concerniente a su celebración y sus efectos está regulado en el Código de Notariado (1971).
El Código Civil (1964) exige esta forma de contratación en todo negocio o contrato que,
por exigencia de la ley, deba ser inscrito o anotado en los registros, y también en los
contratos calificados expresamente como solemnes, por lo tanto, la formalidad de la
escritura pública la exige la ley unas veces como requisito de validez o de prueba, y otras
como requisito de solemnidad o de existencia.
- Existen varias formas contractuales reguladas en el Código Civil (1964). En la Tabla 6, se
analizan las principales formas contractuales reguladas en la legislación civil guatemalteca:
Tabla 6.
Resumen de las formas contractuales en la legislación guatemalteca.
RESUMEN DE LAS FORMAS CONTRACTUALES EN LA LEGISLACIÓN
GUATEMALTECA:
a) Validez o prueba: El Artículo 1576 del Código Civil (1964) establece: “Los contratos
que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán
constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden
compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus
requisitos esenciales por confesión judicial del obligado por otro medio de prueba escrita”.
En esta clase de contratos la forma no es un elemento constitutivo o de existencia, sino que
tiene por única finalidad probar la celebración del contrato o la inclusión en él de algún
pacto o estipulación específicos, es decir, el contrato existe, pero hay necesidad de
probarlo.
- El Artículo 1577 del Código Civil (1964) expresa: “Deberán constar en escritura pública
los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no
tendrán validez.”. En los contratos expresamente calificados como solemnes, la forma es un
elemento constitutivo de la misma jerarquía que el consentimiento y la capacidad de las
personas que declaran su voluntad y el objeto lícito, por lo tanto, si un contrato solemne o
rigurosamente formal fuere celebrado en forma distinta a la de escritura pública, carecerá
absolutamente de validez, es decir, se tendrá por no celebrado y el defecto de forma en este
caso, no puede subsanarse de ninguna manera.
* Si en un determinado caso en que la ley exigiera la celebración del contrato en escritura
pública, las partes lo hubieren celebrado en cualquiera otra forma, el contrato no puede
anotarse o inscribirse en el registro público que corresponda ero es válido, por cuanto hubo
acuerdo pleno de voluntades sobre un asunto específico. Por supuesto, no produce efectos
ante terceros, para subsanar el defecto, si el contratante se negare a otorgar el contrato en
escritura pública puede el interesado, demandarlo ante juez competente y si por confesión
judicial de obligado, o por medio de alguna prueba escrita prueba la celebración del
contrato, el juez ordena el otorgamiento de la escritura pública.
b) Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar: - Al referirnos a
un contrato en documento privado es aquel en el que los interesados por sí, o por medio de
tercero, redactan un contrato en papel simple, y lo firman cumpliendo solamente con los
requisitos fiscales del caso. Este tipo de contratos solo es admisible cuando no tengan que
ser inscritos o anotados en los registros públicos. De igual manera si se trata de acta
levantada ante el alcalde del lugar va a ser admisible la contratación cuando no deba ser
anotado o inscrito en ningún registro público.
c) Por correspondencia: Debe entenderse como tal las cartas y todo tipo de comunicación
escrita cuya autenticidad pueda establecerse por medio de las firmas de los contratantes.
d) En forma oral: Lo permite el Código Civil (1964) con dos requisitos fundamentales: a)
Que el monto total del contrato no exceda de trescientos quetzales; y b) Que la ley no exija
su inscripción o anotación en algún registro público.
Nota: Elaboración propia del estudiante, 2024.
3.6.- Efectos Del Negocio Jurídico Contractual.
- Los efectos del negocio jurídico contractual se refieren a las consecuencias legales que
surgen como resultado de la celebración y ejecución de un contrato entre las partes
involucradas. Estos efectos se derivan de las obligaciones y derechos que las partes
adquieren
al comprometerse en el acuerdo contractual, y su cumplimiento o incumplimiento puede
tener repercusiones significativas en el ámbito legal.
- Uno de los efectos fundamentales de los contratos es la creación de obligaciones. Las
partes asumen compromisos recíprocos, y el incumplimiento de estas obligaciones puede
dar lugar a diversas acciones legales, como reclamaciones de daños y perjuicios o la
posibilidad de rescindir el contrato. La obligación de cumplir con los términos y
condiciones acordados se considera esencial para mantener la integridad de los contratos y
la confianza entre las partes contratantes.
- Además, los contratos generan derechos para las partes. Cada parte tiene el derecho de
exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la otra parte, y el respeto de estos
derechos es crucial para garantizar la equidad y la justicia en las relaciones contractuales.
La ley respalda la ejecución de los derechos establecidos en el contrato y ofrece
mecanismos legales para hacer valer esos derechos en caso de disputa. Otro efecto
importante es la posibilidad de modificar o extinguir las obligaciones contractuales
mediante acuerdos adicionales entre las partes. Los contratos pueden ser modificados o
terminados mediante el consentimiento mutuo, siempre que se respeten las formalidades y
requisitos legales aplicables.
3.7.- Interpretación Del Negocio Jurídico Contractual.
- La interpretación del negocio jurídico contractual es un proceso esencial que busca
comprender y dar sentido a los términos y condiciones establecidos en el contrato. Esta
tarea adquiere relevancia cuando surge ambigüedad, vaguedad o conflictos en la redacción
del acuerdo, y su correcta aplicación es crucial para garantizar la equidad y la justicia en las
relaciones contractuales.
- En primer lugar, la interpretación contractual se basa en el principio general de la
voluntad de las partes. Se busca entender y dar efecto a la intención real de las partes al
momento de celebrar el contrato. Este enfoque se alinea con el principio de la autonomía de
la voluntad, otorgando importancia a la libertad de las partes para establecer sus propios
términos contractuales. La interpretación se realiza considerando el sentido natural y claro
de las palabras utilizadas en el contrato. Se busca determinar el significado que una persona
razonable atribuiría a los términos y cláusulas en el contexto específico del contrato. En
casos de ambigüedad, se pueden emplear reglas de interpretación como la "interpretatio
contra proferentem", que establece que las ambigüedades deben interpretarse en contra de
la parte que redactó el contrato.
- Además, se puede recurrir a elementos externos para clarificar la intención de las partes.
Estos elementos pueden incluir el contexto en el que se celebró el contrato, las
circunstancias que rodearon la negociación y la conducta posterior de las partes. La
evidencia extrínseca se utiliza para resolver ambigüedades y para entender mejor el
propósito y la extensión de las obligaciones y derechos acordados. Es fundamental destacar
que la interpretación contractual busca alcanzar un equilibrio justo y razonable entre las
partes, evitando interpretaciones que conduzcan a resultados injustos o absurdos. En casos
de desacuerdo sobre la interpretación, los tribunales pueden intervenir para resolver la
disputa, aplicando principios jurídicos y reglas de interpretación establecidas.
3.8.- Ineficacia Del Negocio Jurídico.
- La ineficacia del negocio jurídico se refiere a situaciones en las cuales el contrato, a pesar
de haber sido celebrado, no produce los efectos esperados o no alcanza su plena validez.
Este fenómeno puede deberse a diversas circunstancias y puede resultar en la nulidad,
anulabilidad o rescisión del contrato, dependiendo de la naturaleza y gravedad de los vicios
o defectos presentes en el acuerdo.
- En primer lugar, la nulidad se presenta cuando el contrato carece de alguno de sus
elementos esenciales o cuando adolece de vicios tan significativos que lo hacen
absolutamente inválido desde su origen. Situaciones como la ausencia de consentimiento
válido, incapacidad de las partes, objeto ilícito o causa ilícita pueden llevar a la nulidad del
contrato. La nulidad implica que el contrato es considerado como si nunca hubiera existido,
y las partes deben ser restituidas a su situación original. Por otro lado, la anulabilidad se
refiere a situaciones en las cuales el contrato, aunque inicialmente válido, puede ser
impugnado por una de las partes debido a la presencia de vicios menos graves. Estos vicios
pueden incluir el error, la violencia, la intimidación o el dolo. La anulabilidad permite que
la parte afectada elija entre confirmar o anular el contrato, dependiendo de su voluntad una
vez que se eliminen los vicios que motivaron la anulabilidad.
- La rescisión, aunque a menudo se confunde con la nulidad y la anulabilidad, se diferencia
en que implica la terminación de un contrato válido debido al incumplimiento de alguna de
las partes. Si una de las partes no cumple con sus obligaciones de manera sustancial y
esencial, la otra parte puede recurrir a la rescisión para poner fin al contrato y, en algunos
casos, reclamar daños y perjuicios.
3.9.- Diferencias Entre Contrato Civil Y Mercantil.
- Las diferencias entre un contrato civil y uno mercantil radican principalmente en la
naturaleza de las transacciones y las partes involucradas, reflejando así las distintas ramas
del Derecho que regulan estas relaciones contractuales.
- En primer lugar, el contrato civil se encuentra dentro del ámbito del Derecho Civil y
abarca acuerdos que no están directamente relacionados con actividades comerciales. Este
tipo de contrato se refiere a transacciones entre personas naturales o jurídicas que no tienen
un carácter empresarial. Ejemplos comunes de contratos civiles incluyen los contratos
de arrendamiento, compraventa de bienes inmuebles, préstamos personales, entre otros. En
estas situaciones, la relación contractual está más enfocada en aspectos personales y
patrimoniales que en actividades comerciales específicas.
- Por otro lado, el contrato mercantil se rige por el Derecho Mercantil y está vinculado a
actividades comerciales o empresariales. Estos contratos se celebran en el contexto de
transacciones comerciales, donde al menos una de las partes actúa en calidad de
comerciante o empresario. Ejemplos de contratos mercantiles incluyen contratos de
compraventa de mercancías, contratos de distribución, contratos de transporte comercial,
entre otros. En este
contexto, la regulación mercantil tiende a ser más flexible y adaptada a las necesidades
específicas de las transacciones comerciales.
- Otra diferencia clave se encuentra en los requisitos formales. En general, los contratos
civiles suelen tener menos exigencias formales en comparación con los contratos
mercantiles. Los últimos pueden requerir ciertos formalismos, como la factura comercial,
para que se consideren plenamente válidos. Esto refleja la necesidad de regulaciones
específicas para las transacciones comerciales, donde la claridad y seguridad en los
documentos son de particular importancia. En resumen, las diferencias entre un contrato
civil y uno mercantil se centran en la naturaleza de las transacciones, la calidad de las
partes involucradas y los requisitos formales. Mientras que el contrato civil aborda
acuerdos más generales y personales, el contrato mercantil se ajusta a las peculiaridades de
las actividades comerciales y empresariales, reflejando así las distintas ramas del derecho
que los regulan.
3.10.- Clasificación Del Negocio Jurídico Contractual.
- La clasificación del negocio jurídico contractual se realiza en función de diversos criterios
que permiten organizar y entender la diversidad de acuerdos que pueden surgir entre las
partes. Una de las clasificaciones fundamentales se basa en la naturaleza de las obligaciones
asumidas y distingue entre contratos unilaterales y bilaterales.
- En primer lugar, los contratos unilaterales son aquellos en los cuales una de las partes
asume una obligación, mientras que la otra solo tiene el derecho de aceptar o rechazar la
oferta. El ejemplo clásico es el contrato de donación, donde una parte se compromete a dar
algo sin recibir una contraprestación directa. La eficacia de estos contratos depende de la
aceptación de la oferta unilateral por parte de la otra parte.
- Por otro lado, los contratos bilaterales, también conocidos como contratos sinalagmáticos,
involucran obligaciones recíprocas entre ambas partes. Cada parte se compromete a realizar
una prestación a cambio de la prestación de la otra. La compraventa es un ejemplo típico de
contrato bilateral, donde una parte se compromete a entregar un bien y la otra a pagar un
precio. En estos contratos, ambas partes adquieren derechos y obligaciones
simultáneamente.
- Otra clasificación importante se realiza según el contenido del contrato, distinguiendo
entre contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en los
que las prestaciones de las partes son ciertas y determinadas desde el momento de la
celebración del contrato. Ambas partes conocen exactamente lo que deben hacer y recibir.
En contraste, los contratos aleatorios se caracterizan por la incertidumbre sobre la
prestación que una de las partes debe realizar. Un ejemplo de contrato aleatorio es el de
seguro, donde la ocurrencia de un evento incierto determina la obligación de la
aseguradora.
En resumen, la clasificación del negocio jurídico contractual permite organizar los
diferentes tipos de acuerdos en función de características específicas. Ya sea considerando
la naturaleza de las obligaciones (unilaterales o bilaterales) o el contenido de las
prestaciones (conmutativos o aleatorios), estas categorías facilitan la comprensión y
aplicación del marco legal que rige los contratos en el ámbito jurídico.
CONTRATOS PREPARATORIOS
4. LA PROMESA Y LA OPCIÓN
4.1.- Utilidad.
- Los contratos preparatorios, como la promesa y la opción, desempeñan un papel
fundamental en el ámbito contractual al permitir a las partes comprometerse de manera
anticipada a celebrar un contrato futuro. Su utilidad radica en brindar seguridad y
estabilidad a las partes en situaciones donde, por diversas razones, la formalización
inmediata del contrato definitivo puede no ser posible o conveniente. Estos contratos
proporcionan un marco jurídico que regula la relación entre las partes antes de la
celebración del contrato principal, otorgando derechos y obligaciones que preparan el
terreno para la transacción final.
4.2.- Concepto.
- La promesa y la opción son dos modalidades de contratos preparatorios. La promesa
implica el compromiso de una de las partes de celebrar un contrato futuro con la otra. La
opción, por otro lado, concede a una de las partes la facultad, pero no la obligación, de
decidir si quiere celebrar o no el contrato principal en un plazo y condiciones específicos.
- En cuanto a su regulación legal específica, todo lo relativo a los contratos preparatorios de
promesa y opción se regulan desde los artículos 1674 al 1685 del Código Civil (1964).
4.3.- Elementos.
- Los elementos esenciales de estos contratos incluyen la manifestación de voluntad de las
partes para comprometerse en la celebración del contrato definitivo, la determinación clara
de los términos y condiciones, y la identificación de las partes involucradas. Además, la
existencia de un objeto lícito y posible es crucial para la validez de estos contratos
preparatorios.
4.4.- Caracteres.
- Ambos contratos se caracterizan por su temporalidad y condicionalidad. Son temporales
porque su existencia está vinculada al futuro contrato definitivo, y son condicionales ya que
su efectividad depende de que dicho contrato se celebre.
4.5.- Clases.
A) PROMESA UNILATERAL.
- La promesa unilateral implica un compromiso por parte de una de las partes de celebrar el
contrato definitivo, pero solo otorga derechos a la otra parte. La parte que realiza la
promesa queda obligada a cumplirla si la otra parte decide aceptarla.
B) OPCIÓN BILATERAL.
- La opción bilateral concede a una de las partes la facultad de decidir si quiere celebrar o
no el contrato definitivo, pero a diferencia de la promesa unilateral, ambas partes tienen
derechos y obligaciones. La parte que concede la opción está obligada a respetar la decisión
de la otra parte dentro de los términos establecidos.
4.6.- Efectos Jurídicos.
- Los efectos jurídicos de estos contratos preparatorios están vinculados al cumplimiento de
las condiciones y plazos establecidos. En caso de incumplimiento, pueden generar
responsabilidades legales y económicas para la parte que no cumple con su compromiso.
Además, pueden generar derechos específicos para la parte beneficiaria, como la
exigibilidad de la celebración del contrato definitivo o el pago de indemnizaciones en caso
de incumplimiento.
- En conclusión, la promesa y la opción son herramientas legales valiosas que permiten a
las partes anticipar compromisos y garantizar condiciones favorables antes de la
celebración del contrato principal. Su utilidad radica en la flexibilidad y seguridad que
ofrecen en situaciones donde la formalización inmediata del contrato definitivo no es
viable.
Cristian Emanuel Pappa Maldonado
ID 000138604
5. EL MANDATO
Concepto: Es el contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a
otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera Art 1686 CC.
Elementos.
Personales:
Mandante o Poderdante: Persona que otorga el mandato.
Mandatario o apoderado: Persona a favor de la cual se otorga el mandato Art 1686
CC.
Reales: Objeto del mandato, lo que se va a hacer con el mandato Art 1688 CC.
Formales: Debe contar en escritura, el testimonio de la escritura pública del
mandato y el de la revocación, deben presentarse al registro de poderes Art 1687 y
1704 CC.
Características.
La existencia de un encargo que una persona hace a otra, debe ser específico o
indeterminado.
Es un instrumento jurídico habilitante que realiza actos con terceros.
El mandato actúa siempre por cuenta del mandante.
Clases.
Con Representación y Sin Representación.
Con Representación: El mandatario obra en nombre del mandante y los negocios
que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido, obligan
directamente
al representado.
Sin Representación: En esta clase de mandato, el mandatario obra en nombre
propio, sin que los terceros tengan acción directa con el mandante.
General y Especial.
Mandato General: Cuando comprenda todos los negocios del poderdante Art
1690 CC.
Mandato Especial: Cuando se contrae a uno o más asuntos determinados Art 1690
CC.
Oneroso y Gratuito
Oneroso. Cuando el mandatario y mandante estipulan una cantidad de dinero para
poder ejecutar el mandato (judicial, cobran honorarios los abogados o la fam.
Recibe retribución
Gratuito. El mandatario acepta expresamente cumplir gratuitamente con el mandato.
Art. 1689 código civil.
Judicial y Extrajudicial
Judicial: Es cuando el mandante necesita que lo representen judicialmente. Art.
1687 código civil. Arts. 188, 189, 190, 191 loj.
Extrajudicial: Cuando el mandatario no s representa en cualquier asunto que no sea
judicial.
Expreso y Tácito
Expreso: Cuando se acepta en el documento
Tácito: Cuando ejecuta acciones propias del mandante de conformidad con las
obligaciones conferidas. Art 1687 CC.
Efectos Jurídicos.
Obligaciones del Mandante.
Debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de
los límites del mandato Art 1712 CC.
Debe anticipar al mandatario, si este lo pide, las cantidades necearías para la
ejecución del mandato Art 1713 CC.
Debe indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya
causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni dolo del mismo mandatario Art
1714 CC.
Obligaciones del Mandatario:
Debe desempeñar con diligencia el mandato y responder de los daños y perjuicios
que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante Art 1705 CC.
Debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no separarse ni excederse de las
facultades y límites del mandato Art 1706 CC.
Debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere
facultado expresamente para hacerlo Art 1707 CC.
No puede renunciar al mandato sin justa causa cuando hubiere negocios pendientes
de cuya irrupción pueden resultar perjuicios Art 1708 CC.
Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatorio usar ni
adquirir para sí ni para sus parientes legales, las sumas o bienes que de él haya
recibido o por su cuenta Art 1710 CC.
Por una causa imprevista y fundada hiciere perjudicial la ejecución de las
instrucciones, podrá suspender su cumplimiento, bajo su responsabilidad Art 1711
CC.
Mandato para Asuntos Judiciales: Cuando se necesita de la comparecencia judicial del
mandatario y éste solo puede otorgarse a los particulares específicos o a un abogado. Tanto
el Mandato General como el Especial pueden ser Judiciales Art 190 LO y Art 1687 CC.
Obligación de Registro: El testimonio de la escritura pública del mandato y el de la
revocación deben presentarse al registro de Poderes Art 1704 CC.
Extinción del Mandato: Art 1771 CC.
1. Por vencimiento del término para el que fue otorgado;
2. Por concluirse el asunto para el que se dio;
3. Por revocación;
4. Por renuncia del mandatario;
5. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario;
6. Por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la
ley lo inhabilite para ejercer mandatos; y
7. Por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado.
Gladys Jeanette Ruiz Argueta
ID 000122137
6. SOCIEDAD CIVIL
6.1 CONCEPTOS
Es el contrato por medio del cual dos o más personas convienen en aunar esfuerzos
para la realización de un fin común y lícito, por lo que con tal propósito fundan una
persona jurídica que actúa en el ámbito económico, pero no en el mercantil, debido a
que su finalidad no es el lucro.
Se puede definir como un contrato típico consistente en la concertación de dos o más
personas en poner a disposición de la misma de sus bienes o servicios, para percibir
utilidades de dinero y repartirlas entre sus miembros.
Articulo 1728 (Cod. Civil)
6.2 ELEMENTOS
ELEMENTOS PERSONALES: Está compuesto por los socios. (Afiliado a
una agrupación, cada una de las partes en un contrato de sociedad que origina
derechos y deberes entre sí)
Leer. Articulo 1736 (Cod. Civil y Art. 11 Cod. Comercio)
Algunos de los elementos que también lo constituyen son:
NOMBRE: Es un atributo de la personalidad que identifica a una persona en
este caso una persona jurídica de otra.
CAPACIDAD: Es la aptitud legal para contraer derechos y obligaciones.
DOMICILIO: Es la circunscripción territorial en donde se encuentra asentada
una persona.
PATRIMONIO: Son todos los bienes aportados por los socios.
ELEMENTO REAL: El aporte es el elemento real de este contrato. (Art. 1734
Cod. Civil) Todo socio tiene derecho a obtener ganancias de lo que genere la
sociedad.
ELEMENTO FORMAL: Son aquellos requisitos necesarios y obligatorios
que debe contener la escritura pública y sin ello no puede formalizarse.
6.3 CARACTERISTÍCAS
a) ES UN CONTRATO ONEROSO: Se caracteriza por las ganancias y
obligaciones recíprocas que se generan como parte de la aportación realizada.
b) ES UN CONTATO PLURILATERAL: Porque no existen relaciones de dos
sujetos, sino una pluralidad de ellas con el objetivo o fin determinado,
obtención de utilidades.
c) ES UN CONTRATO FORMAL: Es la solemnidad del documento, cuyo
faccionamiento deber ser mediante escritura pública e inscrita en el Registro
correspondiente. (Art. 1730 [Link] y 46 Cod. Not.)
d) ES UN CONTRATO CONMUTATIVO: Porque al momento de su
celebración las partes conocer las prestaciones pudiendo apreciar los beneficios
o pérdidas que se causen (Art. 1591 Cod. Civil)
e) ES UN CONTRATO PRINCIPAL: Subsiste por sí mismo, no requiere de
otro contrato para su existencia.
f) RESPONSABILIDAD ILIMITADA DE LOS SOCIOS: Las obligaciones se
garantizan con los bienes de la sociedad y en caso de insuficiencia, con los
bienes de los socios (Art. 1742 Cod. Civil)
6.4 DIFERENCIA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL Y CON LA ASOCIACIÓN
Sociedad Mercantil Sociedad Civil
Es regulada por el decreto No. 02-70 del Se encuentra normada por el decreto
Congreso de la República de Guatemala número 106 Código Civil
Se constituyen acciones por ende
sociedades accionadas No se constituyen acciones
Se inscriben en el Registro Mercantil Se inscriben en le Ministerio de
General de la República de Guatemala Gobernación específicamente en el
Registro de Persona Jurídica
El tramite de la constitución se sociedad Su inscripción tarda aproximadamente tres
mercantil tarda un mes y medio meses
La razón social se establece en el articulo
Los cónyuges si pueden constituir entre si 1741 del referido Cod. Civil donde indica
y con terceros Sociedad Mercantil como lo que se forma con el nombre y apellido de
indica el art. 19 de Cod. Comercio uno de los socios o los apellidos de dos o
mas con la agregación de la leyenda
“Sociedad Civil o S.C.”
Dedicada a actividades comerciales, No se dedica a las actividades comerciales
también mercantiles siempre con el ánimo o mercantiles, aunque si se puede dedicar
de lucro. Arts. De 03 al 10 del Cod. a actividad económica o sea pueden tener
Comercio animo de lucro Art. 1728. Cod. Civil
Poseen nombre comercial No tienen nombre comercial
6.5 CLASES
Sociedad civil particular: es la que tiene un fin concreto, como puede ser
comenzar con una empresa o ejercer una profesión determinada. Este tipo de
sociedad civil se crea ante notario, por lo que si tiene personalidad jurídica.
Sociedad civil privada: Se crea a través de un documento privado entre los
socios, Por ellos, no tiene una personalidad jurídica.
Sociedad civil profesional: Se constituye cuando se va a realizar una
actividad profesional común o varias que son legalmente compatibles. Este
tipo de sociedades suele ser elegida por profesionales liberales como
abogados, arquitectos o contable.
6.6 EFECTOS JURIDICOS
Es mediante colocación de sus bienes o servicios buscan la obtención de utilidades, pero sin
que su actividad se vea vinculada al tráfico comercial.
6.7 EXTINCIÓN
Una sociedad civil se extingue cuando cumple la duración estipulada en contrato,
por la finalización de su objeto social o actividad, cuando no se cumplen las
aportaciones, por muerte, insolvencia, o incapacitación de un socio o por embargo
del patrimonio social a causa de las deudas de un socio.
6.8 DISOLUCIÓN
Los contratos de sociedad pueden disolverse de forma parcial o total.
Es disolución parcial cuando uno de los socios de la sociedad comete alguna de las
causales contenidas en el Art. 1766 (Cod. Civil)
Es disolución total cuando alguno de las acciones encuadra dentro de alguna de las
causales establecidas en el Art. 1768 (Cod. Civil)
6.9 OBLIGACIÓN
PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
o Verificar la capacidad legal de las partes
o Identificación de los comparecientes mediante el Documento Único
de Identificación _DPI_
o Verificar que el objeto del contrato sea lícito.
o Consentimiento que no adolezca de vicios
POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
o Se extiende el testimonio a las partes interesadas
o Remisión del testimonio especial al Director del Archivo General
de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes.
CONTRATOS TRASLATIVOS DE DOMINIO
7. COMPRAVENTA
7.1 CONCEPTO
Es un contrato por el cual una persona (vendedor) cede algún objeto y la propiedad
de este, a otra persona (comprador) a cambio de un pago o remuneración (precio).
Articulo 1790 (Cod. Civil) Por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la
propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a
pagar el precio en dinero.
Importante. La persona que pretenda figurar como vendedor en el contrato, debe ser
el propietario del bien o contar con algún poder, calidad o documento que lo
acredite con facultades suficientes para poder disponer de la propiedad.
(Artículo 1794 Cod. Civil) Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La
venta de cosa ajena es nula, y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere
recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que
comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa a
que se le restituya el precio.
7.2 ELEMENTOS
□ ELEMENTO PERSONAL: Son los sujetos que participan en el contrato. En
este caso se les denomina VENDEDOR (sujeto que cede la propiedad de la
cosa objeto del contrato); COMPRADOR (quien paga el precio a cambio de
adquirir la propiedad del bien), el vendedor tiene la obligación de entregar la
cosa vendida y garantizar la pacífica y útil de esta. Las disposiciones que rigen
la forma, modo y condiciones en que debe cumplir con dicha obligación se
encuentran reguladas
en los Artículos 1809 al 1924 del Código Civil.
□ ELEMENTO REALES: Aquellas acciones o elementos materiales de los que
depende el perfeccionamiento del contrato. Estos son la cosa objeto del negocio
y el precio a pagar a cambio de este.
La cosa debe de ser real o posible, determinada o determinable y de lícito
comercio (permitido por la ley)
El precio es el elemento distintivo de la compraventa, pues este deber ser
pagado con dinero o alguna de las formas legales en que este sea representado.
Esto lo diferencia del contrato de permita.
□ ELEMENTO FORMAL: Son todos los requisitos jurídicos que debe cumplir
el contrato para surtir sus efectos.
Articulo 1576 Cod. Civil. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse
en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura
pública.
7.3 CARACTERISTICAS
a. TRASLATIVO DE DOMINIO: Por medio de este contrato se transfiere la
propiedad de un bien de una persona a otra.
b. PRINCIPAL: Es un contrato que subsiste por si mismo, pues no necesita de
otro para existir.
c. BILATERAL: Las dos partes contractuales adquieren derechos y obligaciones
de forma recíprocas.
d. CONSENSUAL: Se perfecciona por la voluntad de las partes, debe existir el
consentimiento de ambas para celebrar el contrato Ref. (Art. 1791 Cod. Civil)
e. ONEROSO: Existe la obligación de pagar una prestación a cambio de
transferencia de un bien. Este elemento es esencial pues si no existiere un
precio no sería compraventa.
f. CONMUTATIVO: Las prestaciones entre las partes son claras y reales desde
el momento de la contratación, es decir que no dependen de un acontecimiento
o situación determinada para saber el precio y el bien objeto del contrato y por
tanto, conocen las posibles ganancias y pérdidas.
g. SOLEMNE: Debe constar en escritura pública para su validez. (Art. 1125 Cod.
Civil inciso I) (Articulo 1576 Cod. Civil)
7.4 EFECTOS JURÍDICOS
La compra venta es un contrato traslativo de dominio a título oneroso. Su finalidad
principal es la trasmisión de la propiedad de un bien y la obtención de algún
beneficio material a cambio.
7.5 CLASES
a) COMPRAVENTA AL GUSTO (Art. 1576 Cod. Civil) El plazo para la prueba,
salvo estipulación, es de tres días, contados desde que el vendedor las ponga a
disposición del comprador, y si éste no aceptare dentro de dicho término, se le
tendrá por desistido el contrato
b) COMPRAVENTA EN MUESTRA (Art. 1800 Cod. Civil)
c) COMPRAVENTA EXPRESANDO SU ESPECIE Y CALIDAD: (Art. 1801
Cod. Civil)
d) COMPRAVENTA DE COSAS DE TRANSITO (Art. 1802 Cod. Civil)
e) COMPRAVENTA DE COSAS FUTURAS (Art. 1805 Cod. Civil)
f) COMPRAVENTA DE DERECHOS LITIGIOSOS (Art. 1805 Cod. Civil)
g) COMPRAVENTA DE DERECHOS HEREDITARIOS (Art. 1806 Cod. Civil)
h) COMPRAVENTA AD MESURAM “A MEDIDA” (Art. 1820 Cod. Civil)
i) COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES (Art. 1807 Cod. Civil)
j) COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES O DERECHOS REALES (Art.
1808 Cod. Civil)
k) COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO (Art. 1834 Cod. Civil)
l) COMPRAVENTA CON PAGO DE PRECIO EN ABONOS (Art. 1835 Cod.
Civil)
m) COMPRAVENTA CON PACTO DE RECISIÓN: (Art. 1844 Cod. Civil)
n) COMPRAVENTA AD HABEAS (Art.1823 Cod. Civil)
Heydi Izabel Hernández Salzá
ID 000140621
8. PERMUTA
La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmiten la propiedad
de una cosa a cambio de la propiedad de otra
Diferencia con la compraventa
CONTRATO DE COMPRA VENTA
a) En la compraventa, son diferentes el carácter y obligación de cada interesado.
b) El vendedor se obliga solamente a conservar al comprador en la pacifica posesión de lo
comprado.
c) El comprador, no adquiere el dominio hasta que paga el precio.
d) En la compraventa, si una parte no cumple, la otra solo reclama el cumplimiento con los
daños e intereses.
e) La venta es rescindible por lesión.
CONTRATO DE PERMUTA
a) En la permuta, los dos tienen el mismo carácter e idéntica obligación.
b) Los permutantes se comprometen a la reciproca transmisión de la propiedad de las cosas
trocadas.
c) En la permuta, el que recibe se hace dueño aunque todavía no haya entregado lo que
prometió.
d) En la permuta, cabe o demandar el cumplimiento o pedir la devolución del objeto
entregado.
e) En la permuta la venta no es rescindible por lesión.
Elementos:
1. Elemento Personal: Los permutantes, es decir los compradores y vendedores.
2. Elemento Real: Los bienes siempre que estos sean lícitos.
3. Elemento Formal: Se realiza en Escritura Pública si es un bien inmueble que requiera
registro, y mediante Contrato Privado con firma legalizada, si el mismo no requiere de
registro alguno.
Características
Características:
a) Traslativos de Dominio: Su consumación se realiza mediante la entrega de la cosa
permutada.
b) Consensual: Se perfecciona por el mero y simple consentimiento de las partes. c)
Instantáneo o de Tracto Sucesivo: Su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del
tiempo.
d) Principal: Subsiste por sí solo.
e) Oneroso: Puesto que la obligación de cada una de las partes es causa de la
correspondiente contraprestación.
f) Bilateral: Del mismo se derivan obligaciones recíprocas para las partes.
g) Conmutativo: Las prestaciones recíprocas de las partes son conocidas y determinadas
desde la celebración del contrato
Efectos jurídicos
Transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados.
Entregar la cosa.
Responder por los vicios ocultos.
Garantizar una posesión pacífica.
Responder por la evicción.
Pagar los gastos e impuestos de la escritura y registro corresponda.
9. DONACIÓN
Es aquel por medio del cual una persona llamada donante transmite gratuitamente parte de
sus bienes presentes a otra persona llamada donatario, debiendo reservarse para sí bienes
suficientes para su subsistencia y para el cumplimiento de sus obligaciones¨
El contrato de donación debe otorgarse y aceptarse por escritura pública, la cual se debe
registrar en el Registro General de la Propiedad para que surta efectos jurídicos y nazca a la
vida jurídica, debiendo detallar los bienes objeto del contrato (Artículos 1862 y 1125 del
Código Civil.
Elementos
Elementos personales:
Donante: Según Guillermo Cabanellas es: “Quien otorga una donación o dispensa una
liberalidad a favor de otro.” En nuestra opinión es la persona que otorga un bien a favor de
otra, disminuyendo su patrimonio voluntariamente, en la misma medida en que aumenta el
patrimonio del otro sujeto.
Donatario: Cabanellas la define como: “Persona a quien se hace una donación; quien la
recibe y acepta.” Según nuestro criterio es la persona que recibe una donación, la cual
aumenta su patrimonio en la misma medida que disminuye el patrimonio del donante
Elemento Formal:
Cuando la donación sea de bienes inmuebles, para que surta efectos jurídicos se requiere
que conste en escritura pública, para lo cual debe ser estimada (indicar el monto o valor de
la misma) la donación, en este caso se puede decir que la donación de bienes inmuebles es
solemne, y para que la misma surta efectos jurídicos contra terceros debe inscribirse en el
Registro General de la Propiedad
Elementos esenciales:
a) Consentimiento: Se presenta cuando el donante manifiesta su intención de transmitir de
forma gratuita el dominio de una parte de sus bienes y por otra parte el donatario se
encuentra conforme con la transmisión, la cual debe ser de manera expresa. El
consentimiento que no adolezca de vicios ocultos.
b) Objeto: Se representa a través del bien donado por el donante al donatario, tomando en
consideración que no se pueden donar los bienes futuros.
c) Capacidad: Para recibir donaciones, es necesario que el donatario tenga capacidad legal
para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir la mayoría de edad. Pero existe una
excepción a la regla tal es el caso de los menores, incapaces o ausentes quienes pueden
aceptar las donaciones por medio de sus representantes legales siempre y cuando se trate de
donaciones a título gratuito caso contrario se bebe solicitar autorización judicial.
Características
Características: Partiendo de las características de los contratos en general establecidos en el
Código civil podemos atribuir al contrato de donación las siguientes:
1. Es una relación jurídica “entre vivos”, a diferencia de la donación por causa de muerte y
del legado, que son liberalidades (referencia a un momento subjetivo, situado en la persona
del donante) mortis causa.
2. Gratuita: No media contraprestación de la otra parte, aunque la misma no es
necesariamente absoluta, pues aunque el contrato puede imponer una carga al donatario,
habrá donación si el valor de la carga es menor que el de la cosa donada y la donación será
exclusivamente por esa diferencia. (Artículos 1855 y 1856 del Código Civil). 10
3. Unilateral: Debido a que la obligación principal es para el donante ya que a este
corresponde la entrega del bien dado en donación.
4. Principal: Existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para surtir sus efectos.
5. Consensual: Porque con basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione.
6. De disposición: Mediante este contrato y sin necesidad de tradición, se transfiere el
dominio de una cosa o la titularidad de un derecho al donatario. La transferencia es
inherente a la donación y se realiza por el consentimiento de las partes.
7. Traslativo de dominio: Debido a que el principal objetivo consiste en la trasmisión de la
propiedad.
8. Es voluntario: Ya que no es concebible que se pueda forzar la celebración de un contrato
de donación.
Diferencia con la donación por causa de muerte
La donación entre vivos es de carácter contractual tal como lo establece el Artículo 1855
del Código Civil. La donación por causa de muerte se deriva de un negocio jurídico
unilateral, que no tiene la calidad de contrato y se equipara a los legados.
El contrato de donación es irrevocable a excepción de los casos de ingratitud por causa
del donatario que señala el Artículo 1866 Código Civil. La donación mortis causa es
esencial y fundamentalmente revocable, dado su carácter de disposición de última voluntad,
la cual se rige por las normativas de los legados y de los testamentos contenidos en los
Artículos 934, 935, 936 del Código Civil.
El contrato de donación es consensual no solemne, aunque cuando se trata de bienes
inmuebles debe constar en escritura pública La donación por causa de muerte es un acto
solemne, sujeto a las formalidades y requisitos aplicables al testamento y están detallados
en los Artículos 42, 43 y 44 del Código de Notariado, Decreto 314 del Congreso de la
República
Clases
1. Donación Inter-Vivos Viteri señala: “Que es el contrato por el cual una persona
denominada donante transfiere a otro denominado donatario a título gratuito un bien
en forma libre”.8 La donación inter-vivos no es más que una figura legal
contemplada en la legislación civil guatemalteca como un contrato a través del cual
se transfiere la propiedad de la cosa, de forma gratuita, la cual realiza el donante en
vida.
2. Donación por causa de muerte Viteri establece que: Se deriva de un negocio jurídico
unilateral y lo más importante que no tiene calidad de contrato y por lo tanto a
diferencia del contrato de donación entre vivos que es irrevocable específicamente
por las causas de ingratitud del donatario, la donación por causa de muerte es
esencial fundamentalmente revocable, específicamente porque el donante está
disponiendo su
última voluntad y particularmente regida por las normas de los legados y de los
testamentos, y se deben observar las mismas solemnidades para el otorgamiento de
estos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 943 del Código Civil que señala
que ¨ las donaciones por causa de muerte se rigen por las misma disposiciones de
los testamentos sobre legados
Efectos jurídicos
a) En cuanto al donante: El efecto primordial es sufrir el empobrecimiento en su patrimonio
al transmitir de forma gratuita un bien al donatario, lo cual es la esencia de la donación
debido a que si no existe empobrecimiento voluntario del donante no hay donación.
b) En relación al donatario: El principal efecto consiste en el enriquecimiento que obtiene
en su patrimonio, el cual debe ser correlativo al empobrecimiento que sufre el donante. De
la donación pueden nacer algunas obligaciones o cargas del donatario, siendo ellas las
siguientes:
Cumplir con las cargas de la donación onerosa. El Artículo 1875 del Código Civil establece
que si quien dona incumple con la carga impuesta, el donante puede rescindir el contrato.
La rescisión como en cualquier contrato, tiene que ser declarada judicialmente y puede
demandarse por la parte que ha incumplido o sus herederos.
Responsabilidad por alimentos hacia el donante, si este no se hubiere reservado o no tiene
bienes para cumplir con la obligación. El Artículo 1866 inciso 3 del Código Civil considera
ingratitud de quien dona, el no prestarle alimentos al donante que no cuente con bienes.
Ello puede provocar la revocación de la donación. Responsabilidad hacia alimentistas,
acreedores e hijos del donante, lo cual es una responsabilidad limitada en el sentido que el
donatario solo responde con el patrimonio donado y es subsidiaria, ya que únicamente
responde si el donante no puede hacerlo.
Extinción
Son los medios legales a través de los cuales se puede extinguir la donación, los cuales
están regulados en nuestra legislación civil, en el presente capitulo analizaremos de forma
individual cada uno de ellos, para comprender las distintas vicisitudes que pueden dejar sin
efecto el contrato de donación. 2. Revocación Cabanellas la define como: “Dejación sin
efecto de una medida, decisión o acuerdo. Acto por el cual el otorgante dispone en contra
del anterior.”
Para Escriche, “la revocación consiste en la anulación o retractación de una disposición
que se había hecho o de un acto que se había otorgado, como de una donación, de un
legado, de un testamento o codicilo, de un poder o mandato.
En la legislación guatemalteca específicamente en el Código Civil se regulan las diferentes
clases de revocación y quienes pueden ejercitarla en un momento dado, estableciendo para
ello las formas por las cuales se puede hacer la misma, dentro de las cuales se mencionan
las siguientes: la revocación judicial conocida como acción pauliana, la revocación
unilateral o del contrato, las cuales tienen sus particularidades diferentes y se pueden
plantear en circunstancias especiales para ambas y por diferentes personas las cuales se
consideren perjudicadas y en especial la revocación judicial la cual puede darse como una
facultad.
g) Este tipo de contrato puede revocarse por causas de ingratitud cometidas por el donatario
en contra del donante y éste último es único que está facultado para solicitarla debido a que
es un acto puramente personal (Artículo 1866 del Código Civil).
h) Para que produzca efecto la revocación de la donación se debe notificar al donatario
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en la que se otorgue la escritura de
revocación (Artículo 1869 del Código Civil)
i) Las donaciones remuneratorias y las que se hacen con motivo de matrimonio no pueden
ser revocadas (Artículo 1872 del Código Civil)
Causas que dan lugar a la revocación de la donación:
El Código Civil guatemalteco regula las causas por las cuales se puede dar la revocación
de la donación, al respecto el Artículo 1866 de dicho cuerpo legal señala ¨La donación
gratuita, y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva, pueden ser revocadas
por causas de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable.
Plazo para revocar:
La acción de revocación de la donación por causa de ingratitud, prescribe a los seis meses,
contados desde el momento en que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva,
transcurrido dicho plazo ya no se podrá iniciar la acción de revocación, según lo tipificado
en el Artículo 1874 del Código Civil.
Franz Josué Alexander Reynoso López
ID 000141323
10. MUTUO
Concepto:
Por el contrato de mutuo una persona entrega a otro dinero u otras cosas fungibles, con el
cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad Art 1942 CC
Elementos:
Personales.
Mutuante: El que da la cosa.
Mutuario: El que recibe la
cosa.
Reales: Que será el dinero o cosa fungibles (cosas consumibles).
Formales: Son los elementos de la contratación en general.
Características.
Consensual. Bilateral.
Efectos.
Con respecto a los Derechos y Obligaciones del Mutuante.
Entregar la cosa del mutuo en lugar y tiempo convenidos en Art 1942 CC,
responder de los perjuicios que sufra el Mutuario por la cantidad de las cosas o
vicios ocultos que ellos tengan Art1944 CC.
Con Respecto a las Obligaciones y Deberes del Mutuario.
Devolver el objeto del mutuo en plazo, modo y lugar convenidos Art 1395 y 1396
CC Y pagar los intereses que estipularon, salvo pacto en contrario Art 1946 CC.
La Usura.
La persona que aprovechándose de la posición que ocupe, o de la necesidad,
inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usuarias o a
cometer obligaciones notoriamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a
devolver lo que hubiere recibido, con los daños y perjuicios, una vez declarada
judicialmente la nulidad del convenio Art 1542 CC
Comete el delito de usura quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés
mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionando con la
prestación aun cuando los créditos se encubran o disimulen bajo otras
denominaciones Art 276 CP.
CONTRATOS DE CESIÓN DE USO O GOCE
11. ARRENDAMIENTO
Concepto: Contrato por el cual una persona se obliga a dar el uso o goce de una cosa por
cierto tiempo, a Otra persona que se obliga a pagar por ese uno o goce un precio
determinado Art 1880 CC
Elementos:
personales.
Arrendador: Es el obligado a entregar la cosa en estado de servir para el objeto de
arrendamiento Art 1897 CC.
Arrendatario: Es la persona que toma una cosa en arredramiento y se compromete a pagar
desde el momento en que recibe la cosa de acuerdo a la forma, tiempo y lugar establecidos
en el contrato Ar 1903 CC.
Reales: La cosa y El precio.
Formales:
A diferencia de otros contratos, que dentro de las normas lo rigen se encuentra la que
establece la forma de celebrarlo, el código no índico nada con respecto a la forma de este
contrato, de manera que se estará a la disposición general del Art 1574 CC.
Características:
Consensual: Se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades.
Bilateral: Dentro del mismo derivan obligaciones reciprocas.
Conmutativo: Pues las prestaciones reciprocas de las partes son
conocidas.
Principal: Existe independientemente.
Tracto sucesivo: Su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del tiempo,
Clases:
Arrendamiento de cosas: Este crea un vínculo personal, por virtud del cual puede exigir el
arrendatario, el uso y disfrute de aquellas, en tanto pesa sobre él la obligación de pagar la
merced convenida.
Arrendamiento de servicios: En éste el arrendador se obliga a trabajar o a prestar
determinados servicios al arrendatario en forma, lugar y tiempo convenidos mediante un
pago. El arrendatario está obligado a retribuir los servicios. Este tipo de contrato concluye
por incumplimiento de obligaciones, por terminación de contrato o por la muerte.
Locación de obras: En éste contrato una persona se compromete con otra a realizar una
obra o un trabajo determinado mediante el pago de un precio. Esto recae sobre el
resultado de un trabajo, sobre el producto del mismo, ya acabado. Ejemplo: la confección
de un traje o la construcción de una casa.
Efectos Jurídicos.
En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Arrendador.
Entregar la cosa objeto del contrato.
Conservar la cosa en estado de servir para el uso que se les destine, y en
consecuencia hacer uso de ella durante el arrendamiento, en el goce pacífico del
arrendamiento, por todo el tiempo del contrato
El Arrendador debe de responder de los hechos propios o ajenos de los vicios
de la cosa,
Pagar los impuestos fiscales y municipales de la cosa.
Abonar al Arrendatario los gastos que éste hubiera
hechos. En cuanto a los derechos y obligaciones del
arrendatario.
Pagar el precio del arrendamiento en el lugar y tiempos convenidos.
Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y destino.
Responder al deterioro o daño, que cause a la cosa arrendada por su culpa ola de sus
familiares, dependientes y sub dependientes
Devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento,
Subarrendamiento: Es un contrato por virtud del cual una persona llamada
subarrendador se obliga a conceder el uso y goce temporal de un bien, del que a su vez
es arrendatario en diversos contratos, a otra persona llamada subarrendataria, quien se
obliga a pagar como contraprestación un precio cierto Art 1890 CC,
Extinción: Por cumplimiento del plazo convenido o fijado por la ley; o por estar
satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada Art 1928, 1887 y 1888 CC Casos en
que procede la resolución Art 1929 y 1930 CC.
12. COMODATO
Concepto: Por el contrato de comodato una persona entrega a otra, gratuitamente, algún
bien mueble no fungible o semoviente, para que se sirva de el por cierto tiempo para
cierto fin y después lo devuelva Art 1957CC.
Elementos:
Elementos Personales: Los elementos personales son el comodante (persona que entrega la
cosa para ser usada) y el comodatario (que es la persona que recibe para tal fin exclusivo).
Elementos Reales: Pueden ser objeto del comodato todas las cosas no fungibles o mejor
dicho todas las cosas no consumibles; quedando excluidas las que se consumen por el uso,
pudiendo serlo éstas, sin embargo, cuando se entreguen Ad pompam Art 1957 CC.
Elementos Formales: El comodato no se encuentra sujeto a ningún requisito especial en
relación con la forma. No es por lo tanto el comodato un contrato formal. En el
consentimiento puede manifestarse en cualquier forma en que los contratantes lo deseen,
puede ser expreso o tácito.
Características.
Solo opera en bienes muebles fungibles o semoviente.
Emplearla en el uso señalado por su naturaleza o por el pacto; siendo responsable de
su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aun por caso fortuito.
Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dura el comodato.
Devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el
contrato, sin más deterioro que le proveniente del uso ordinario de ella.
Efectos Jurídicos:
Derechos y Obligaciones del Comodatario:
Usar la cosa prestada según su naturaleza, siendo responsables de los daños y perjuicios
Art 1964 y 1967 CC.
¿Cuidar de la cosa prestada, hacer los gastos ordinarios que exige la cosa durante el
comodato Art 1964 numeral 2? y numeral 39CC.
¿Devolver la cosa a la terminación del préstamo sin que pueda el comodatario retener la
cosa, con pretexto de lo que el comodante le deba Art 1964 numeral 4? 1971, 1966,
1965, 1968, 1969 y 1970 CC.
Y los derechos del comodatario se reducen a usar la cosa prestada, pero si poder percibir
los frutos ni disfrutar las accesiones Art 1959 y 1960 CC.
Derechos y Obligaciones del Comodante:
Las obligaciones del comodante, tienen carácter de eventual o accidentales; más bien el
contrato nace de supuestos distintos y principios de justicia; abonar los gastos
extraordinarios causados durante el contrato con la conservación de la cosa Art 1961
numeral 3 CC.
Avisar al comodatario si la cosa prestada tiene algún vicio oculto siendo este
responsable de los daños y perjuicios. No pedir lo prestado antes de tiempo o
vencimiento del plazo estipulado; o antes de tiempo o vencimiento del plazo estipulado;
o antes de haber servido
en el uso para el que fue prestado Extinción del contrato Art 1963 CC. Diferencia con el
Arrendamiento: Los dos tienen por objeto el uso de cosas no fungibles. La diferencia es
que el contrato de arrendamiento no es considerado un contrato real ya que el contrato
de arrendamiento se perfecciona con todos sus efectos desde que se celebra, aun cuando
no se entregue el bien.
Extinción.
Al concluir el termino estipulado en el contrato Art 1964 numeral 4.
Por perdida o abuso proveniente del comodatario Art 1964 numeral 2.
Por necesitar el comodante con urgencia la cosa prestada, o si esta corre peligro de
perecer si continua en poder del comodatario Art 1963 CC.
Marcelino Saqueo Solval Vasquez.
Id. 000104063.
CONTRATOS DE CUSTODIA
13. DEPÓSITO
3.1 CONCEPTO:
Doctrinario
Para el autor René Arturo Villegas Lara, el contrato de depósito “Es un contrato por medio
del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación
de custodiarlo y devolverlo cuando se le requiera”.
Los autores Arturo Puente Flores y Octavio Calvo Marroquín8 manifiestan: “El depósito es
un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa mueble o
inmueble, que el depositante le confía y a devolverla cuando éste se la pida”.
Legal
Atendiendo a la legislación del derecho positivo de Argentina, citada por Raymundo L.
Fernández y Osvaldo R. Gómez Leo9 , “el contrato de depósito tiene lugar cuando una de
las partes (depositante) confía a la otra (depositario) una cosa cierta y determinada o una
cantidad de cosas consumibles, que la última se obliga a guardar, conservar, custodiar y
restituir, en el primer caso (depósito regular) y que puede usar con la obligación de restituir
una cantidad de igual de la misma especie y calidad, en el segundo (depósito irregular);
restitución que debe efectuarse en el plazo convenido o cuando el depositante lo requiera”.
El artículo 1974 del Código Civil de Guatemala10 establece “Por el contrato de depósito
una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de
devolverla cuando
la pida el depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez”.
Tomando en cuenta los conceptos antes citados, el investigador se permite emitir un
concepto con el cual trata de enmarcar el contrato de depósito incluyendo sus elementos
principales y tomando en cuenta que para que sea un contrato de depósito mercantil se
requiere según el código de comercio que uno de los contratantes o ambos sean
comerciantes, que las cosas depositadas sean objetos del comercio (bienes muebles
fungibles y no fungibles) y que el depósito se haga en consecuencia de una operación
mercantil, podemos referir entonces que: Es el contrato por medio del cual una persona
llamada depositante, entrega a otra llamada depositario, un bien mueble para su guarda,
custodia y posterior restitución, en cumplimiento del plazo o condición pactada entre
ambos.
13.2 ELEMENTOS:
Los elementos del contrato de depósito, de acuerdo a la mayoría de autores, entre estos
René Arturo Villegas Lara y Roberto Paz Alvares, son básicamente tres:
a) Elementos personales: Se requiere el consentimiento de dos personas, es acá donde se
puede analizar la característica del contrato de bilateralidad.
Depositante: Es la persona que entrega el objeto o bienes y se obliga a pagar el
precio o valor del depósito, en este elemento personal, se debe tomar en cuenta que
debe ser: un mayor de edad propietario del bien, los representantes de los menores,
sin necesidad de autorización judicial (ya que no se traslada el dominio, se deja en
custodia); el mandatario general o los representantes de las empresas mercantiles
legalmente constituidas.
Depositario: Es la persona jurídica (Banco o Almacén general de depósito) que
debe de aceptar expresamente el depósito y se obliga a guardar y restituir la cosa
depositada u otra de la misma especie o calidad, asume responsabilidades y
obligaciones. Para el autor Luis Muñoz indica que todo interesado en la custodia
podrá efectuar el depósito, ya sea propietario, mandatario, comisionista, porteador,
etc., incluso el propio depositario cuando deba recurrir a otro, convirtiéndose en
depositante mediante la estipulación de un subdepósito.
Asimismo, hace mención que un tercero puede tener interés en el depósito, en cuyo
caso, y por tratarse de persona distinta del depositante y del depositario, se da la
figura de contrato a favor de tercero, y entre las partes (depositante y depositario),
cree que se establece una solidaridad respecto a las obligaciones que nacen frente al
tercero.
Beneficiario: Según la legislación guatemalteca en el artículo 1974 del Código
Civil, se prevé la posibilidad de realizarse un depósito en donde depositante y
depositario, acuerdan entregar el bien o bienes depositados a un tercero, que podría
ser denominado beneficiario.
b) Elemento Real: Este se refiere a las cosas objeto de depósito, mismas que pueden
ser: mercaderías, dinero, cosas muebles, joyas, títulos de crédito, títulos valores, etc. El
artículo 714 del Código de Comercio de Guatemala20 establece que puede pactarse que
el depositario tenga poder de disposición sobre la cosa depositada, con la obligación de
restituir otra de la misma especie y calidad. En el caso de que el bien sea dinero, por la
misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el bien
depositado, de manera que, sin que se pacte, el banco puede disponer del mismo con la
obligación del restituirlo cuando se le requiera, así lo establece el artículo 715 del
Código de Comercio de Guatemala. Un aspecto importante del depósito mercantil, en el
depósito bancario de dinero, es que cuando los depositantes son dos o más personas,
cualquier codepositante puede exigir la devolución del bien, aun en el caso de que uno o
algunos de ellos hubieren fallecido, salvo prueba en contrario como lo estipula el
artículo 716 del Código de Comercio ya citado.
c) Elemento Formal: Es la forma del depósito que varía según la naturaleza y
organización del sujeto depositario, puede ser de forma verbal, mediante un simple
acuerdo de voluntades o bien por escrito, como los que se realizan en una Institución
bancaria o ante los almacenes generales de depósito. Por lo general, los contratos de
depósito se hacen constar por escrito. Interesante es la formalidad del contrato, en tal
virtud el Código de Comercio y el Código Civil de Guatemala, en la regulación del
contrato de depósito, no establecen requisito formal alguno, por lo consiguiente se deben
aplicar las normas generales que respecto a la forma de los contratos contienen los
artículos 1574 al 1578 del Código Civil de Guatemala, los cuales estipulan:
Artículo 1574: Toda persona puede contratar y obligarse por medio de escritura pública,
documento privado o acta levantada ante el Alcalde del lugar, mediante
correspondencia; y de forma verbal; así el artículo 1575 establece: que cuando el
contrato cuyo valor exceda de trescientos quetzales, debe constar por escrito, asimismo,
que si el contrato fuere mercantil puede realizarse verbalmente si no pasa de mil
quetzales. Por su parte el artículo 1576 estable que los contratos que deban inscribirse o
anotarse en los registros, no importando su valor, deberán constar en escritura pública,
no obstante, los contratos serán válidos, pudiendo las partes compelerse recíprocamente
al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus requisitos esenciales por
confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Los artículos 1577 y
1578 hacen referencia a que los contratos calificados de solemnes, deben constar en
escritura pública, los cuales no tendrán validez si no cumplen con los requisitos
esenciales. Las ampliaciones, ratificaciones o modificaciones que tuvieren los contratos
suscritos, deberán constar en la misma forma que señala la ley para el otorgamiento del
propio contrato.
13.3 CLASES:
La gran variedad de figuras del depósito por razón de su contenido, atendiendo al autor
Omar Olvera de Luna23 y considerando la amplia diversidad que presenta sobre las
clases de depósito que enumera, quien, citando a las leyes mexicanas, indica que el
depósito puede ser administrativo, judicial, mercantil o civil, regular o irregular, gratuito
u oneroso y bilateral y unilateral, mismos que se desarrollan a continuación:
1. Depósito Administrativo: Es aquel que está regido por leyes administrativas, cita
como ejemplo el Código Fiscal de la Federación de México, cuando habla de los
llamados depósitos de garantía para asegurar el cumplimiento de determinadas
obligaciones de carácter fiscal, para garantizar el interés fiscal. Cuando el contribuyente
considera que el impuesto no es procedente, o no es procedente la cantidad, o no está
conforme con el pago del impuesto, para poder demandar ante el Tribunal Fiscal la
reducción de ese impuesto, o la declaración de que el impuesto no es procedente, tiene
que asegurar ante todo el interés fiscal mediante un depósito ante la Nacional Financiera,
S. A., la cual le extiende el billete de depósito. En Guatemala, de acuerdo a la
legislación, el Código Tributario, aunque no lo regula expresamente como depósito, sí
hace referencia a éste cuando establece que la Administración Tributaria puede exigir
que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante la constitución de cualquier
medio de garantía. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente
por los contribuyentes o responsables, según lo establecen los artículos 36 y 38, párrafos
segundos. Por lo que al hablar de consignación entendemos que se trata de depósito
como consecuencia de una obligación tributaria, en tal virtud en la legislación
guatemalteca se contempla este tipo de depósito.
2. Depósito judicial o Secuestro: Un depósito puede no ser precisamente
administrativo, sino judicial en los casos en que la ley requiera, tanto en materia penal
como civil, un depósito en calidad de caución, para garantizar el pago de daños y
perjuicios. Naturalmente, en tales casos se desvirtúa la naturaleza del contrato para
convertirse el depósito en una prenda. Un depósito judicial es en realidad un secuestro y
por lo mismo, no es un contrato. Solamente en los casos de secuestro convencional tiene
las características del depósito, aunque también con un régimen especial, pero el
secuestro ordinario o sea el judicial, llamado también embargo, es un acto plurilateral de
autoridad, que no tiene las características esenciales del contrato. En el secuestro judicial
no hay acuerdo libre de voluntades entre depositante y depositario; por el contrario, el
aseguramiento de una cosa se hace contra la voluntad del dueño o poseedor. Es pues un
acto de autoridad muy especial, complejo y plurilateral, puesto que concurren las
voluntades del juez, del ejecutor y del actuario que cumple el decreto del juez para
asegurar los bienes. En el secuestro convencional si existen las características
fundamentales del contrato; aquí las partes litigantes de común acuerdo constituyen el
depósito a favor de un tercero, que entregará la cosa a quien se decida por sentencia
ejecutoriada. El depositario está obligado a custodiar y conservar la cosa hasta que se
decida el pleito. Sólo por orden judicial o acuerdo de los litigantes podrá entregar la cosa
antes de que se dicte sentencia. Efectivamente, en Guatemala el depósito judicial nace de
una orden emanada por Juez competente, cuando manda a depositar los valores o cosas
objeto de litigio, cuando el ejecutor ordena el embargo de bienes del deudor o bien,
cuando ordena depositar en la Tesorería de Fondos de Justicia el diez por ciento o el
saldo del precio del bien subastado, en todos ellos nos encontramos ante un mera
disposición judicial y no ante un contrato de depósito, donde existe acuerdo de
voluntades de los contratantes, sino más bien existe un depósito obligado muchas veces
que garantizará el resultado de una demanda o el aseguramiento del pago a un tercero.
Asimismo, el nombramiento del depositario es por orden judicial, su responsabilidad, en
dar cuenta del depósito y de su administración, está sujeta a las partes o al juez.
Artículos 34, 35, 171, 305, 320, 323, 386 y 568 del Código Procesal Civil y Mercantil.
En cuanto al depósito por secuestro, al igual que el depósito judicial, nace de una orden
judicial que obliga el desapoderamiento de un bien en manos de un deudor, para ser
entregado en calidad de depósito a un particular o a una institución legalmente
reconocida, con prohibición de servirse de la cosa, aunque existe un depósito éste
tampoco nace por acuerdo de voluntades (partes) sino por un acto de autoridad judicial,
quien al final decide el momento de la devolución de la cosa. En ambos casos no hay un
contrato de depósito de forma voluntaria, con acuerdo de voluntades y en consecuencia
no existe el contrato que nos ocupa. Artículos 414 y 528 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
3. Depósito mercantil: Según el artículo 332 del Código de Comercio Mexicano, se
estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace
a consecuencia de una operación mercantil. En Guatemala la legislación regula el
Contrato de Depósito Mercantil, en el capítulo III Sección Primera y Segunda, artículos
del 714 al 717 del Código de Comercio, cuando se refiere al depósito irregular y al
depósito en Almacenes Generales, mismos que se desarrollan en los incisos siguientes.
4. Depósito en almacenes generales: El depósito en almacenes generales tiene
particular importancia y caracteres propios que ameritan una atención especial. Los
almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por
objeto el almacenamiento, guarda y/o conservación de bienes o mercancías y la
expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. Asimismo, pueden realizar la
transformación de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar
esencialmente su naturaleza. Estos almacenes sólo pueden establecerse previa la
concesión que otorgue la autoridad de cada país, en el caso de México, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el caso de Guatemala, la constitución de la respectiva
empresa no está sujeta a autorización previa ni a otros trámites que no sean legalmente
aplicables a cualquiera otra sociedad anónima; y para el comienzo de sus operaciones
sólo se requiere dictamen
favorable de la Superintendencia de Bancos y la autorización de la Junta Monetaria, los
cuales deben darse siempre que los organizadores interesados comprueben que han
cumplido con las disposiciones del artículo 2 de la Ley de Almacenes Generales de
Depósito. Los almacenes pueden recibir en depósito mercancías o bienes designados
genéricamente, con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad,
siempre que dichos bienes o mercancías sean de la misma calidad, o de no serlo, puedan
conservarse en los almacenes, en condiciones que aseguren su autenticidad, unas
muestras conforme a las cuales se efectuará la restitución.
También podrán disponer de los bienes o mercancías que hayan recibido, a condición de
conservar siempre una existencia igual en calidad y cantidad a la que esté amparada por
los certificados de depósito que hayan expedido. En Guatemala los Almacenes
Generales de Depósito son empresas privadas, que tienen el carácter de instituciones
auxiliares de crédito, constituidas en forma de sociedad anónima, cuyo objeto es el
depósito, la conservación y custodia, el manejo y la distribución, la compra y venta por
cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero y la emisión de
los títulos-valor o títulos de crédito, como los Certificados de Depósito y Bonos de
Prenda, los cuales son transferibles por simple endoso, siempre que así lo soliciten los
interesados. Los Certificados de Depósito, acreditan la propiedad y depósito de las
mercancías o productos y están destinados a servir como instrumento de enajenación,
transfiriendo a su adquiriente la propiedad de dichas mercancías o productos. Los Bonos
de Prenda representan el contrato de préstamo con la consiguiente garantía de las
mercancías o productos depositados, y confiere por sí mismos los derechos y privilegios
de un crédito prendario.
Las operaciones autorizadas a estos almacenes generales pueden darse sobre mercancías
o productos individualmente especificados, como cuerpo cierto, sobre mercancías o
productos genéricamente designados, siempre que sean de una calidad y de un tipo
homogéneo, aceptados y usados en el comercio; sobre mercancías o productos
homogéneos depositados a granel en silos o recipientes especies, adecuados a la
naturaleza de lo depositado; sobre mercancías o productos en proceso de transformación,
beneficio o de producción; y sobre mercancías o productos no recibidos aún en bodegas
de los almacenes, pero que se hallen en tránsito comprobado hacia ellas, artículo 1 Ley
de Almacenes Generales de Depósito.
5. Depósito bancario: Se dice que el depósito mercantil es bancario cuando el
depositario es un banco. El depósito lo constituye en moneda nacional, en divisas
o monedas extranjeras. Es irregular porque al constituirlo se conviene en que el
depositario, que es el banco, adquiere la propiedad de ese dinero y puede, por lo tanto,
disponer de él con la obligación de restituir al término del depósito, otro tanto de la
misma especie y calidad. En nuestro medio está regulado escuetamente en el artículo
715 del Código de Comercio,
cuando habla que “El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario,
quien tendrá la obligación de restituirlo”. Aunque es en el Código referido que habla del
depósito bancario de dinero, los Bancos se rigen por la ley especial de la materia, es
decir la Ley de Bancos misma que trata sobre los depósitos en estas instituciones. Esta
es una operación pasiva de los bancos, y según el autor Joaquín Rodríguez Rodríguez25,
son los depósitos de dinero y de títulos de créditos efectuados en bancos legalmente
autorizados, las clases de depósitos bancarios pueden establecerse en:
A. Depósitos regulares: quienes a su vez pueden dividirse en dinero o títulos valores,
los de títulos valores se subdividen en títulos valores simples y títulos valores en
administración.
B. Depósitos irregulares, que al igual que los regulares, a su vez se dividen en dinero y
títulos valores. Los de dinero pueden ser a la vista que se subdividen en cuenta de
cheques o no en cuenta, pueden ser a plazo con preaviso y pueden ser de ahorro
quienes a su vez se subdividen en a la vista con preaviso o a plazo. Y los de títulos
valores pueden ser a la vista que a su vez se subdividen en cuenta y en firme con
plazo o preaviso.
6. Depósito regular y depósito irregular: El depósito es regular cuando el depositario
no puede usar la cosa depositada y menos disponer de ella; ya que tendrá que devolverla,
por lo que el depositario solamente tiene la tenencia de los bienes y está obligado a
devolver exactamente las mismas cosas que recibió. La regla general para calificarlo
como tal es la individualización del bien. La individualización es la base para ser
identificable debiendo devolverse siempre la misma, de allí que solamente debe
entregarse la tenencia sobre el bien, caso contrario, si son cosas no identificables, como
las consumibles, no hay obligación de devolver la misma cosa, sino otra del mismo
género, especie, cantidad y calidad, por tal razón se transmite la propiedad y no
únicamente la tenencia.
Es irregular cuando el depositario esté autorizado para disponer de los bienes y su
obligación se reduce a devolver el mismo número de especie y calidad; se trata de bienes
fungibles que pueden substituirse unos por otros. El depósito irregular se caracteriza
porque el depositario recibe dinero o cosas fungibles no individualizadas, cuya
propiedad adquiere éste, quien restituye otro tanto de la misma especie y calidad. Lo que
genera el depósito irregular es el hecho de que las mismas cosas no han sido
individualizadas, pues al identificarlas se estaría ante un depósito regular.
En Guatemala, el depósito irregular está normado por los artículos del 714 al 716 del
Código de Comercio26, que permite el depósito de todo tipo de bienes fungibles y lo
autoriza para disponer de la cosa depositada y restituir otro tanto de la misma especie y
calidad, disponiéndose en ese caso que se aplicarán en lo conducente, las reglas del
mutuo.
El artículo 715 establece que el depósito de dinero transferirá la propiedad al banco
depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo, aplicándose para el efecto las leyes
bancarias. Es importante señalar que los depósitos de cosas fungibles y de dinero,
recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellas,
aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere
pactado lo contrario, artículo 716 ya referido.
7. Depósito bilateral o unilateral: Generalmente es bilateral porque existen derechos y
obligaciones para ambas partes. Engendra obligaciones recíprocas: para el depositario, la
de recibir la cosa y conservarla para restituirla cuando la pida el depositante; para éste, la
obligación de pagar una remuneración al depositario. Excepcionalmente el contrato de
depósito puede ser unilateral debido a que expresamente se pacta que el depositario no
recibirá ninguna remuneración. En Guatemala, es bilateral y Se hace mención que el
depósito condicionado es útil como sustitutivo del contrato de promesa de compraventa
de cosas muebles, en particular con acciones y títulos de crédito, ya que el promitente
vendedor y el promitente comprador celebran contrato de depósito con el depositario,
quien recibe las cosas objeto de la promesa y queda obligado a entregarlas al comprador,
cuando se cumpla determinada condición, se complete el pago del precio y se realicen
algunas circunstancias similares. Si la condición no se cumple, el precio no es pagado o
no se realiza la circunstancia, dentro del plazo fijado, el depositario debe devolver la
cosa recibida en depósito a su propietario original.
13.4 EFECTOS JURDIDICOS:
El vínculo patrimonial creado a raíz del acuerdo de las voluntades del Depositario y el
Depositante, genera las obligaciones detalladas a continuación, con efecto de
reciprocidad. Se entiende al efecto de reciprocidad como la existencia de una obligación
y su correlativo derecho subjetivo. Así, la obligación asumida por una de las partes del
contrato, se torna en derecho subjetivo de la otra. Hecha esta necesaria precisión,
puntualizo las obligaciones mencionadas:
Obligaciones del Depositario:
a) Diligente custodia y conservación de la cosa17;
b) De restitución del bien, en el plazo fijado por las partes o cuando el depositante
lo reclame a falta de estipulación;
c) Facilitar los documentos necesarios para la restitución;
d) Por la naturaleza del encargo, la contratación de seguros.
e) Tutela patrimonial del bien o mercadería depositada.
Obligaciones del Depositante:
a) Pagar la remuneración estipulada o la que resulte de la costumbre de cada plaza
comercial;
b) Indemnizar al depositario de los gastos que haya hecho para la conservación del
bien;
c) Aceptar que el depositario retenga el bien depositado para garantizar el pago de
las sumas líquidas adeudadas;
d) Asumir las pérdidas que se causen por fuerza mayor o caso fortuito o que
provengan de vicios propios de la misma mercancía.
13.5 EXTINCIÓN:
El autor Rodrigo Uría establece que el contrato de depósito termina por la devolución de
la cosa depositada, por reclamación del depositante, o por renuncia de depositario a
continuar el depósito. La pérdida o destrucción de la cosa también pondrá término al
contrato, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el depositario.
Atendiendo al autor, la devolución de la cosa depositada, puede considerarse como la
forma más común o general de terminación del contrato, y aunque la regulación
guatemalteca específica no lo contempla puede considerarse como causal de terminación
el mutuo consentimiento, cumplimiento, nulidad, rescisión, vencimiento del plazo y la
pérdida o destrucción de la cosa. Con la pérdida de la cosa puede deducirse
responsabilidades del depositario, salvo que éste pueda probar que no es culpa suya, sino
por caso fortuito o fuerza mayor, según se regula en el artículo 1983 del Código Civil.
En resumen, podemos decir que el depósito termina o se extingue:
El requerimiento del depositante al depositario para que este proceda a la restitución
del bien.
La devolución o consignación del bien depositado por parte del depositario, siempre
que medien causa justa y previo aviso al depositante.
La cláusula resolutoria expresamente pactada en el Contrato.
La pérdida del bien depositado por caso fortuito o fuerza mayor; resultando
responsabilidad para el depositario si la pérdida se ha debido a su culpa.
El vencimiento de plazo del contrato, en tanto se haya pactado a plazo determinado.
La extinción de la obligación del depositario conjunto, en los casos en que la
custodia y conservación sea ejercitada por dos o más depositarios en forma
mancomunada.
La revocación en el nombramiento del depositario, por decisión unilateral del
depositante, notificada a aquel en documento de fecha cierta.
La cesión de las prestaciones del Depósito y la cosa depositada a otro depositario,
efectuada sin autorización del depositante.
La incapacidad judicialmente declarada del depositario, en tanto este sea una
persona natural.
La disolución y liquidación de la persona jurídica que ejerce como depositaria de
los bienes muebles confiados en custodia.
La procedencia delictuosa del bien depositado.
Barbara Renata Obregón Jerez
ID 000140148
CONTRATOS DE SERVICIO
14. OBRA O EMPRESA
14.1 Concepto: Por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y
entregar una obra que le encarga otra persona, mediante precio que ésta se obliga a pagar.
Se encuentra regulado del artículo 2000 al 2026.
14.2 Elementos:
Personales: Dueño: Es la persona individual o jurídica que encarga la obra a
realizar. Contratista: Es la persona a quien se le encarga la construcción de la obra.
Las partes requieren la capacidad para contratar, pero, si el contratista es una
persona que ejerce una profesión liberal, deberá cumplir con los requisitos que
exige la Ley de Colegiación obligatoria, que regula el ejercicio de las profesiones
liberales universitarias.
Reales: La obra y el precio. La obra, según nuestro ordenamiento jurídico, se
deduce que la obra se refiere a construcciones, aunque también puede tratarse de
cosas muebles, según artículo 2026. Precio, en nuestra legislación no hay norma
expresa al respecto de esto y todo dependerá del contenido del contrato. El artículo
2007 específica que no puede modificarse el precio aun cuando haya aumentos en
los salarios o en el valor de los materiales a utilizar.
14.3 Características: El contrato de obra cuenta con las siguientes características:
Consensual
Oneroso
Conmutativo
De tracto sucesivo
Bilateral
Principal
De resultado, porque su objeto no es la actividad del contratista o constructos, como
en el de servicios profesionales, sino la obra que resulte de esa actividad conforme
las especificaciones que se negociaron.
14.4 Diferencia con el contrato de trabajo: El contrato de obra tiene por objeto obtener un
resultado, la obra, que debe reunir los requisitos o características que se previnieron en el
contrato, mientras que en el de servicios profesionales, el objeto es dar un servicio, sin
garantizar el resultado.
14.5 Efectos jurídicos
14.6 Extinción: El contrato se extingue por:
vencimiento del plazo
cumplimiento de la obligación
muerte del autor
agotamiento de la edición
ineficacia del contrato
imposibilidad del autor de terminar la obra.
15. SERVICIOS PROFESIONALES
15.1 Concepto: Es el contrato que se celebra entre un profesional y otra persona que
necesita de sus servicios científicos o técnicos, a cambio de honorarios que se pueden
pactar libremente o tasarlos conforme al arancel. Este contrato lo regula el código civil del
artículo 2027 al 2036.
15.2 Elementos:
Personales: Profesional: Es una persona que ostenta un grado académico
universitario y tiene un título que le faculta a ejercer una ciencia, así también, esta
categoría se extiende a las llamadas profesiones media, cuando trabajan de manera
independiente. Cliente: Es la persona que solicita los servicios del profesional a
cambio del pago de honorarios.
Reales: Servicio, debe de darlo el profesional observando las prescripciones de la
ciencia y el arte de que se trate, y es responsable de los daños que ocasione por
dolo, culpa, ignorancia inexcusable y divulgación de los secretos de su cliente.
Honorarios, es la contraprestación que el profesional recibe por ejecutar un servicio,
esta puede pactarse a libertad, incluso el profesional puede renunciarlos.
15.3 Características:
Bilateral
Oneroso o gratuito, según el caso,
De tracto único o de tracto sucesivo
Principal
15.4 Diferencia con el contrato de trabajo y de obra:
El contrato de servicios profesionales se diferencia con el de trabajo de acuerdo a
las características que se establecen en el artículo 18 del código de trabajo, el cual
establece que un contrato de trabajo debe ser es el vínculo económico-jurídico
mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono),
sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia
continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una
retribución de cualquier clase o forma. Mientras que en el contrato de servicios
profesionales las partes tienen libertad de decidir tiempo del contrato, honorarios,
puede celebrarse de forma verbal.
El contrato de obra tiene por objeto obtener un resultado, la obra, que debe reunir
los requisitos o características que se previnieron en el contrato, mientras que en el
de servicios profesionales, el objeto es dar un servicio, sin garantizar el resultado.
15.5 Efectos jurídicos: Como primera obligación y la principal deberá ser prestar el
servicio. El cliente ha seleccionado a su profesional de acuerdo a intuitu persone para una
causa determinada o con el objetivo que realice una actividad de la cual es experto o bien la
domina, en consecuencia, si ha sido contratada para dicho fin, su principal obligación
deberá ser la prestación del servicio. El artículo 2033 del Código Civil enuncia la
dedicación y diligencia para la prestación de los servicios, que sea de acuerdo a las reglas
de la ciencia o arte. Igualmente establece la responsabilidad que recaerá sobre éste en caso
de dolo, culpa o ignorancia. Como obligación del cliente está la de la remuneración, es
decir el pago de honorarios, estos deben quedar establecidos en el contrato, a falta de
convenio se aplicará la norma en el artículo 2028 del Código Civil de Guatemala.
CONTRATOS QUE RESUELVEN CONTROVERSIAS
16. TRANSACCIÓN
16.1 Concepto: Es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada
una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había
comenzado, su contenido queda fijado por las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada
una alguna cosa. Tiene como fin eliminar un conflicto de intereses sometido o no al
conocimiento de un juez.
16.2 Elementos:
Personales: Los sujetos que celebran el contrato para prevenir o terminar una
controversia legal. Estos sujetos deben tener capacidad para contratar especialmente
para transar, según lo establecido en el artículo 2152.
Reales: El elemento real del contrato de transacción son las cosas o cuestiones
litigiosas sobre las que se transige. El artículo 2158 establece las cosas con las que
no se puede transigir.
Formales: Las formas y solemnidades que contempla el código civil. La forma debe
ser escrita, en documento público.
16.3 Características:
Es principal
Es bilateral, porque las dos partes adquieren derechos y obligaciones.
Es oneroso, porque las partes se gravan en beneficio recíproco
Es consensual
16.4 Clasificación
Judicial y extrajudicial: Es judicial aquella que se otorga durante el juicio. Es
extrajudicial aquella que se establece antes de plantear la demanda o litigio. La
transacción más solemne y trascendente es la judicial, la que se presenta al
conocimiento y aprobación del juez o tribunal que conozca el litigio.
Parcial o total: Es parcial, si abarca únicamente una o algunas de las materias
inciertas o litigiosas. Es total, si abarca todas las materias contenidas en el asunto de
que se trate. La primera solo descarga o alivia el monto de los problemas,
pero deja subsistente la seguridad o la controversia acerca de los puntos no
comprendido en el arreglo. La segunda crea un absoluto acuerdo y una completa
paz entre las partes.
Pura y Compleja: Es pura cuando las partes operan sobre y con la materia que es
objeto de la controversia; y es compleja, cuando además de los recíprocos
conocimientos de derechos, permite la atribución de derechos de una parte a otra,
extraños al litigio.
16.5 Efectos jurídicos: La voluntad de poner término al conflicto planteado en base a la
actuación privada de las partes que impide la iniciación o el desarrollo del proceso judicial.
16.6 Extinción: La nulidad de la transacción son:
1. Si celebrada por causa o con vista de un título nulo, no se hizo en ella mérito de tal
nulidad.
2. Si se celebró en un asunto en el que ya había recaído sentencia definitiva y las
partes, o una de ellas, lo ignoraba, y
3. Si se celebró en virtud de documentos que después se declaran falsos.
Carlos Eduardo Calderón Gómez
ID 000141405
CONTRATOS DE GARANTÍA
17. FIANZA
Concepto:
La fianza civil es un contrato por el cual una personal llamada fiador, asume la
obligación de cumplir la obligación de otra, llamada fiador o deudor principal, ante el
acreedor de éste, cuando se incumpla la prestación. Genéricamente, fianza equivale a
responder por otro; o como se describe en el artículo 2100 del código civil, “por el
contrato de fianza una persona se compromete a responder por las obligaciones de
otra".
Para el autor mexicano, Rafael Rojina Villegas, la fianza se define: como un contrato
accesorio, por el cual una persona se compromete con el acreedor, a pagar por el
deudor, la misma prestación o una equivalente o inferior, en igual o distinta especie, si
éste no lo hace.
LASARTE expresa: La fianza es la garantía personal que se constituye al asumir un
tercero el compromiso de responder del cumplimiento de una obligación si no la
cumple el deudor principal, extendiendo la responsabilidad a su propio patrimonio.
Elementos de la fianza
ELEMENTOS PERSONALES: son el acreedor, o sea a quien se le garantiza el
cumplimiento de la obligación con la fianza; el fiador o deudor principal, a quien le
afianzan su obligación; y el fiador, quien se obliga a pagar si el fiador no lo hace.
Como entre fiador y fiado existe una mancomunidad de sujetos deudores, la fianza
puede ser simple o solidaria. En la simple, el acreedor tiene acción de cobro contra el
fiado, y si éste no paga, acciona contra el fiador. Si es solidaria, tiene acción indistinta
contra uno y otro, sin ningún orden.
ELEMENTOS REALES: es la obligación garantizada y eventualmente la
remuneración que el fiado (deudor) le debe pagar al fiador por el servicio que le presta;
pero, esta remuneración sólo existe si así lo acuerdan en el contrato. En cuanto a la
obligación garantizada, el fiador limita su responsabilidad a lo que se haya
comprometido expresamente; o a menos, pero no a más que el deudor principal. Si se
obliga a más, se reduce el monto a lo que constituya el exceso. Además, el fiador.
Puede limitar su responsabilidad si constituye prenda o hipoteca a favor del acreedor.
Si no hay limitación, también responde por daños y perjuicios por lo interese y por las
costas judiciales si fuere el caso.
Características de la fianza:
el contrato de fianza civil tiene los caracteres siguientes:
ACCESORIOS: no puede existir si no existe un contrato principal.
SOLEMNE: es requisito indispensable que conste por escrito.
DE TRACTO SUCESIVO.
GRATUITO U ONEROSO: cuando el servicio del fiador es remunerado.
UNILATERAL O BILATERAL: cuando hay remuneración por el servicio.
CONSENSUAL: ya que se perfecciona por el mero consentimiento y debe constar por
escrito. La fianza no se presume debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo
convenido en ella.
CONMUTATIVO. es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales
equivalentes y recíprocas entre las [Link] doctrina se considera que solo los
contratos bilaterales y onerosos pueden ser contratos conmutativos,
Clases de fianza:
La inicial clasificación de la fianza de manera genérica es la que la divide en fianza
civil y fianza mercantil. Pero también existen:
- la fianza ordenada por la ley, como el caso de la ley de contrataciones del Estado,
que obliga a afianzar el sostenimiento de una oferta o el cumplimiento de las
obligaciones de un contrato administrativo, etc.,
- fianzas mercantiles porque sólo se contratan con las sociedades afianzadoras.
- Fianzas judiciales: es la que nace por requerimiento de una resolución judicial; y
- fianza civil, también llamada convencional o contractual, que regularmente se da
como relación accesoria a un contrato civil, como la que se acostumbra en el
contrato de arrendamiento.
- Fianza indefinida o ilimitada: por la extensión con que el fiador garantiza la
obligación principal
- Fianza definida o limitada. Se circunscribe a la obligación principal o a parte de la
misma, concretamente señalada en el pacto o contrato.
Diferencia con la fianza mercantil
La fianza mercantil se encuentra regulado en los artículos 1024 a 1038 regula el
contrato de fianza. Las fianzas mercantiles regulan las fianzas otorgadas por
afianzadoras autorizadas para el efecto.
Existen los cofiadores y reafianzamiento.
Está prohibido el beneficio de excusión.
No puede limitar su responsabilidad constituyendo prenda o hipoteca.
No se puede realizar depósito judicial.
Mientras tanto en la fianza civil.
Regula relación entre 3 personas individuales o jurídicas.
Existen los cofiadores
Existe el beneficio de excusión
Se puede limitar la responsabilidad constituyendo prenda o hipoteca.
Se puede realizar deposito judicial para liberarse de la fianza.
Efectos jurídicos de la fianza:
Del contrato de fianza derivan dos categorías de relaciones: una, que existe entre el
fiador y el acreedor; y otra, que vincula al fiador con el deudor.
a. Relaciones entre el fiador y el acreedor.
DERECHO DEL ACREEDOR: esto nace directa y necesariamente de la existencia del
contrato de fianza y se manifiesta en el derecho que tiene el acreedor de exigir al fiador
el cumplimiento de la obligación (o de su equivalente, en caso de obligaciones no
dinerarias), en caso de que el deudor no lo haya hecho o haya incurrido en multa. Para
los efectos del contrato, el cumplimiento de la obligación del deudor implica hacerla
efectiva en el modo, lugar y tiempo convenido.
OBLIGACIONES DEL FIADOR: la obligación del fiador ante el acreedor es accesoria
y subordinada a al del deudor, por lo que está suspendida a la obligación principal. El
fiador puede exigir al acreedor en caso de fianza mancomunadamente simple, mediante
la excepción de excusión, que previamente dirija su acción conta el principal obligado
y puede participar en esa etapa del juicio. Además, la obligación del fiador simple (no
solidario), es cumplir lo que correspondía al deudor, después de haber hecho excusión
de los bienes de éste y aun después de ello, puede oponer al acreedor totas las
excepciones personales que tuviere conta éste y, además, las que pudiera haber tenido
el deudor. la obligación del fiador está limitado al pago de los daños y perjuicios
derivados del incumplimiento del fiador.
DERECHOS DEL FIADOR DERIVADOS DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL. El
fiador también goza frene al acreedor, de todos los derechos que la obligación principal
otorga al deudor, tales como el de requerimiento para ser constituido en mora (salvo
que el deudor principal y el fiador lo hubiere renunciado); el de elegir la prestación, si
la obligación fuere alternativa o facultativa; y el de elegir cuál de las obligaciones
garantizadas debe imputarse el pago. En lo relativo al requerimiento al fiador, éste
producirá, además de los efectos normales derivados de la mora, el hacer recaer sobre
el fiador responsabilidad por otros daños y perjuicios y gastos judiciales causados
después del requerimiento.
EXCUSIÓN: consiste en el privilegio que tiene el fiador a no ser compelido a pagar la
obligación, sin antes no se ha agotado el patrimonio del deudor principal. Es la
manifestación más clara la subsidiariedad de la fianza, pues el acreedor debe dirigirse
en primer lugar contra el deudor y únicamente que no haya obtenido de él el
cumplimiento de la obligación, puede tomar acción conta el fiador.
OTRAS EXCEPCIOENES: el fiador podrá hacer valer las excepciones que contra el
acreedor corresponda al deudor, aunque éste la hubiere renunciado (art. 2109 CC).
EXONERACIOÓN DE LA FIANZA: el fiador puede pedir que se le exonere de la
fianza haciendo el deposito judicial de la cantidad de dinero adecuado y los intereses
hasta el vencimiento del plazo (art. 2110 CC).
SUCESIÓN: al ocurrir la muerte del fiador, su obligación como garante del acreedor
pasa a sus herederos y éstos responderán en forma mancomunadamente simple ante el
acreedor (art. 2120 CC).
b. Relación entre el fiador y el deudor.
EFECTOS ANTERIORES AL PAGO POR EL FIADOR.
- Remuneración. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el
servicio que le presta. (art. 2100 2°P. CC).
- Contra garantía. Durante la vigencia de la fianza y aun antes de que el fiador sea
requerido de pagar al acreedor, aquél puede exigir al deudor que el garantice las
resultas de la fianza, en los cincos casos detallados en (art. 2105 CC).
EFECTOS POSTERIORES AL PAGO POR EL FIADOR.
Derecho de repetición. El fiador que cumple la obligación tiene derecho a que el
deudor le reembolse la totalidad de lo pagado (art. 2114 CC). 2116.
TERMINO DE LA FIANZA. La fianza como contrato accesorio, termina al
desaparecer la obligación principal por cualquier causa (nulidad, pago, compensación,
etc.).
18. HIPOTECA
Concepto: es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el
cumplimiento de una obligación. (art. 822 CC).
ROCA SASTRE: define la hipoteca como “derecho real accesorio, indivisible, de
constitución registral y recayente sobre bienes inmuebles ajenos y enajenables, que
permanecen en posesión de su propietario o titular, y que sujeta inmediatamente lo
hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir eventualmente la
realización de su valor, así como la adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo,
todo ello en garantía de la efectividad de una obligación dineraria”.
VLADIMIR AGUILAR. La hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre un
bien inmueble, y faculta a su titular para obtener, mediante su venta, la realización del
valor de dicho inmueble y, con el dinero así conseguido, el pago de la obligación
garantizada, cualquiera que sea en ese momento el poseedor o propietario del inmueble
hipotecado.
La hipoteca es un derecho real de garantía por el que el acreedor puede promover la
enajenación forzosa de la finca en caso de incumplimiento de la obligación
garantizada, con objeto de cobrarse un crédito con el precio obtenido.
Elementos de la hipoteca:
PERSONALES, REALES Y FORMALES.
1. Elementos personales. En la hipoteca, intervienen como elementos personales
indispensables el hipotecante, que ha de consentirla, y el acreedor, que ha de
aceptarla; a su vez, el primero puede ser el mismo deudor, u otra persona que
garantiza una obligación ajena en una especie de fianza que se ha llamado,
gráficamente, fianza real.
2. Elementos reales de la hipoteca. Nos referimos al objeto de la hipoteca. Es el
bien, cosa o derecho, dado o entregado en garantía. Su idoneidad para ser objeto de
garantía real depende, de su naturaleza y de la propia garantía elegida. En nuestro
caso, ha de tratarse de un bien inmueble. El artículo 835 del código civil,
establece que solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser
hipotecados los bines inmuebles que pueden ser enajenados
En los artículos 822 y 835 del código civil, se señala que sólo podrán ser objeto del
contrato de hipoteca los bines inmuebles que se encuentran debidamente inscritos
en el Registro de la Propiedad.
3. Elementos formales de la hipoteca. La hipoteca se constituye mediante el
contrato de hipoteca, mediante escritura pública, cuyo testimonio se debe inscribir
en el Registro de la Propiedad Inmueble (además este documento público surte
otros efectos relevantes, como son la preferencia crediticia escrituraría y la
ejecutividad del crédito hipotecario documentado en escritura pública). En el
contrato por que se constituye la hipoteca son partes el propietario de los bienes a
hipotecar (sea o no deudor), y el acreedor de la obligación garantizada.
Características de la hipoteca:
- ACCESORIO: Estos derechos no pueden existir, ni subsistir, sin la obligación cuyo
cumplimiento garantizan, de cuya validez dependen, a la que siguen sus vicisitudes,
y con la que se transmiten y extinguen.
De la preexistencia de la obligación garantiza se deduce lógica y técnicamente la
característica de la accesoriedad de los derechos reales de garantía, que, en
principio, soló pervivirán mientras la obligación principal se encuentra subsistente
y pendiente de cumplimiento.
- Formal. Esto se da a través del contrato que adquiere el acreedor con el deudor
(hipotecario).
- INDIVISIBLE. Lo que quiere decir que la garantía que ofrecen se mantiene
inalterable y en los mismos términos en que se constituyó hasta la total satisfacción
del crédito asegurado, de manera que, a estos efectos, carecen de trascendencia
tanto la división física del bien como la división jurídica de la obligación o su
extinción parcial.
- ES UN DERECHO REAL: Que atribuye en su titular un poder directo e inmediato
sobre el bien afectado; configura, así, el estatuto jurídico del bien sobre el que
recaen.
- SON DE CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA: es preciso que se establezcan
mediante acuerdo entre el titular del derecho de crédito y el titular del bien sobre el
que recae.
- LA ESPECIALIDAD: se pretende dar a entender que el objeto sobre el que recae la
garantía se ha de encontrar especialmente determinado.
Las facultades del titular de la garantía real de venta del bien gravado y de cobro
preferente de lo obtenido en la correspondiente subasta, única y exclusivamente
recaen sobre el producto líquido obtenido una vez concluida la ejecución de los
bines especialmente afectos a la garantía.
- REIPERSECUTORIDAD: la cual pone de manifiesto el carácter real del conjunto
de facultades atribuidas al acreedor, quien podrá ejercitarlas, por tanto, frente a
cualquier otra persona, tercer adquirente o poseedor.
- SON DERECHOS PREFERENTES: de cobro de modo que enajenada el bien el
acreedor tiene preferencia para cobrar frente a los restantes acreedores de su
deudor, salvo que se trate de acreedores privilegiados.
- INMEDIATIVIDAD: en la prenda y la hipoteca falta un poder directo e inmediato
del titular sobre el bien.
- DE CONSTITUCION REGISTRAL: para su validez precisa ser otorgada en
escritura pública, e inscrita en el Registro de la Propiedad.
- ONEROSO: su finalidad es garantizar o asegurar la satisfacción de un crédito
dinerario mediante la realización del valor del bien dado en hipoteca.
Clases de hipoteca:
A. CONVENCIONAL, LEGAL O JUDICIAL. La hipoteca como tal es siempre
convencional, en cuanto a que la forma de constituirla es a través de un contrato.
Sin embargo, la obligación de constituir hipoteca pude emanar de la convención, de
la ley o de una resolución judicial.
B. CELEBRADA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. una persona puede
asegurar, a Trávez de la hipoteca, una obligación propia; o un tercero puede
hipotecar, para seguridad de una obligación ajena, un bien propio. Lo normal
cuando se hipoteca un inmueble para seguridad de una obligación ajena, será que
no se afecte todo el patrimonio, sino que sólo el bien raíz que se hipoteca. Es decir,
el acreedor no tiene la acción que emana del derecho de prenda generalmente sobre
el patrimonio del tercero, sino tiene la acción real que emana de la hipoteca.
Efectos jurídicos de la hipoteca: en caso de incumplimiento de la obligación
asegurada, es obvio que el acreedor hipotecario puede instar la ejecución de la
hipoteca. (promueve la enajenación de los bienes sujetos a la garantía para cobra el
crédito garantizado).
El Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 294. 3°., ordena: “procede la
ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre
que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero, líquida y exigible”.
Extinción de la hipoteca: se extingue en primer lugar, por la extinción del crédito
cuyo cumplimiento o satisfacción garantiza y éste se extingue por las ya conocidas
causas de
extinción de la obligación y de la relación obligatoria. acá se manifiesta la hipoteca su
carácter accesorio ya que no puede existir sin la subsistencia del crédito.
El derecho real de hipoteca en general se extingue por las mismas causas de extinción
de los derechos reales: destrucción del bien dado en garantía inmobiliaria, prescripción
de la acción hipotecaria, expropiación forzosa, consolidación, condonación o remisión
de la hipoteca, resolución o extinción del derecho del constituyente, ineficacia o
invalidez del contrato constituido de la hipoteca.
19. PRENDA
Concepto. La prenda es un derecho real de garantía que recae sobre bines muebles y
exige el desplazamiento de la posesión, facultando al acreedor para proceder a la
enajenación del bien pignorado, en caso de incumplimiento de la obligación
garantizada, y cobrarse el crédito con su importe.
es un contrato real en virtud del cual el deudor entrega una cosa mueble al acreedor
para seguridad de la deuda; prenda es la cosa que se da en garantía
el contrato de prenda es el acuerdo de voluntades por el cual una parte, denominada
deudor prendario o pignoraticio, grava expresamente uno o mas bienes muebles para
garantizar el cumplimiento de una obligación determinada, ante la otra parte llamada
acreedor prendario o pignoraticio, quien acepta el gravamen también en forma expresa.
Elementos de la prenda.
a. Subjetivo o persona
- el deudor o garante prendario o pignoraticio, que es quien grava uno o varios
bienes muebles de su propiedad.
Debe ser persona capaz y con libre disposición de sus bines. Aplicando
analógicamente el artículo 835 del Código civil, puede decirse que sólo puede
pignorar el que puede enajenar.
- El acreedor prendario o pignoraticio.
Es la persona a cuyo favor se constituye la prenda. Debe tener plena capacidad.
Para aceptar prendas a favor del incapaz o del menor de edad, su representante debe
solicitar previamente autorización judicial y acreditar en las diligencias respectivas
que el crédito queda adecuadamente garantizado sin riesgo alguno para el incapaz o
menor de edad.
- El tercero garante.
Un tercero puede, si lo desea, pignorar bienes muebles suyos en garantía de una
obligación ajena. A esos debió referirse fundamentalmente la norma citada, cuyo
acápite es “prenda constituida por un tercero”, pero cuyo contenido no responde
exactamente a dicho asunto.
b. Elemento real u objeto.
El objeto del contrato de prenda es la constitución de un gravamen o derecho
real sobre uno o varios bienes muebles, enajenables, propiedad del deudor o del
tercero garante. El propósito es garantizar el cumplimiento de una obligación
lícita, posible y determinada del deudor. puede ser obligación de dar, hacer o no
hacer.
c. Elemento formal. La prenda es un contrato solemne, rigurosamente formal
respecto de dicha formalidad, indica el artículo 12 Ley de Garantias Mobiliarias
requisitos del contrato de garantía:
el contrato de garantía, salvo el caso de las garantías posesorias, deberá constar
por escrito, ya fueren en escritura pública, en documento privado con firmas
legalizadas, en forma electrónica o en cualquier medio que deje constancias
permanentes del consentimiento de las partes respecto de la constitución de la
garantía.
la constitución y la extinción de la prenda habrán de ser expresas. Queda
absolutamente excluida, cualquier modalidad o clase de constitución o extinción
tácita.
Características de la prenda.
a. CONSENSUAL Se perfecciona con el solo consentimiento de las partes sin
necesidad de entregar las cosas pignoradas. Es cierto que en la prenda con
desplazamiento sí debe el deudor o el tercero garante entregar al acreedor las
ocas empeñadas, pero ello es parte del cumplimiento del contrato no de su
celebración.
b. BILATERAL el deudor tiene la obligación de entregar la cosa pignorada. El
acreedor queda obligado a cuidar la cosa y a devolverla inmediatamente
después de que la haya sido pagado el crédito. Si la prenda fuere sin
desplazamiento, el contrato sería unilateral: el único obligado sería el deudor
a cuyo cargo queda el cuidado de la cosa.
c. ONEROSO las dos partes tienen gravámenes y provecho económicos, cuyo
monto conocen desde el momento mismo de la celebración del contrato. Por
consiguiente, la onerosidad es de carácter conmutativo. Igual que en la
hipoteca, el contrato de prenda puede ser gratuito si el pignorante no es el
deudor sino un tercero que garantiza con bines muebles suyos la deuda
ajena, pues en tal caso no hay provechos para esta persona, sin embargo,
habría onerosidad si el deudor o el acreedor se obligan a pagar algún
emolumento al tercero que da la prenda.
d. ACCESOSRIO la finalidad del contrato es esencialmente de garantía. Por
consiguiente, no puede existir si no existe antes la obligación principal cuyo
cumplimiento asegura.
e. DE TRACTO SUCESIVO. La prenda perdura durante todo el plazo de la
obligación principal. E decir, no se consuma en un solo momento sino en
vario momento sucesivos.
Otras características.
a. Es un derecho real limitado o limitativo del dominio
b. Accesorio del crédito al que garantiza. Es decir, existe en tanto exista el crédito
garantizado y sigue sus vicisitudes. La transmisión o extinción del crédito
garantizado supone la transmisión o extinción del derecho real de prenda.
c. De garantía y realización de valor.
d. Su característica diferencial consiste en el desplazamiento posesorio.
e. Solo puede recaer sobre bienes muebles.
f. La prenda, como la hipoteca, es indivisible, subsistiendo íntegra hasta la
completa extinción del crédito garantizado, aunque la prenda recaiga sobre una
cosa divisible o la deuda divida entre los causahabientes del deudor o del
acreedor. La indivisibilidad significa, que la prenda no puede ser dividida,
aunque se divida la obligación garantizada, significa también que el pago parcial
de la deuda no implica disminución proporcional de la prenda.
g. Contempla el saldo insoluto (art. 881 CC).
Clases de prenda.
PRENDA DE FACTURAS el código civil proclama en el art. 888,” cuando la
garantía consista en facturas por cobrar, el depositario de la prenda hará el cobro,
retendrá su valor en depósito y lo hará saber a los interesados. Si consistiere en
facturas de mercadería por recibir, tomará la mercancía y la conservación en prenda,
dando también a los interesados”.
PRENDA DE COSA AJENA el art. 889 del código civil al normar la prenda de
cosa ajena, estipula: “si el bien pignorado no pertenece al deudor sino a un tercero
que no ha consentido en el gravamen, la prenda no subsiste y el acreedor podrá
exigir que se le preste otra garantía a su satisfacción, o se le pague inmediatamente
su crédito; pero si el acreedor hubiere procedido de mala fe, no tendrá los derechos
a que se refiere el presente artículo. El tercero no podrá exigir del acreedor la
restitución de la prenda sin reembolsar a éste el valor del crédito y sus intereses,
cuando el que prestó la garantía negocie en cosas análogas o las hubiere adquirido
en feria o venta pública”.
LA PRENDA AGRARIA, GANADERIA E INDUSTRIAL históricamente, y ya
desde el Derecho romano, se han conocido formas de garantía mobiliaria sin
desplazamiento posesorio. Además, la importancia práctica adquirida por los bines
muebles al impulso del moderno desarrollo industrial y la aparición de nuevos
bienes, en sentido jurídico, difícilmente catalogables entre los bines muebles e
inmuebles, hicieron pensar en la hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento, como formas de garantías real para todos aquellos bienes que, por
su valor o por su naturaleza, se adaptaban con dificultad a os modelos clásicos”.
- La prenda sin desplazamiento, esto significa que la prenda sin desplazamiento
recae sobre bines muebles no susceptibles de hipoteca mobiliaria.
LA PRENDA AGRARIA continúa siendo proporcionar fondos al agricultor o al
industrial para la producción en beneficio de la economía del país y por lo tanto la
naturaleza misma del contrato exige que no haya posesión del deudor. con el
establecimiento de esta clase de prenda, el agricultor ha tenido doble posibilidad
para obtener los fondos que necesita para la producción. Puede formar la finca
hipotecándola y atender y levantar cosecha pignorando los bines que la ley
enumera, con independencia de la hipoteca.
El artículo 904 del código civil regula la prenda sin desplazamiento: “puede
constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezca y quedan
en posesión del deudor; sobre los bines siguientes: 1. Los frutos pendientes, futuros
o cosechados. 2. Los productos de las plantas y las plantas que sólo pueden
utilizarse mediante el corte; 3. Las máquinas, aperos o instrumentos usados en la
agricultura;
4. Los animales y sus crías; 5. Las máquinas e instrumentos usados en la industria;
6. Las materias primas de toda clase y los productos en cualquier estado de las
fabricas o industrias; y 7. Los productos de las minas y canteras. También puede
constituirse prenda sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que
constituyan garantía de una operación comercial”.
La prenda sin desplazamiento es una garantía que recae sobre bienes muebles
claramente identificados en el art. 904 CC.
La escritura de prenda agraria deberá cumplir con los requisitos del art. 50 del
Código Notarial e inscribirse en el Registro de Inmuebles si recae en los bines que
se individualizan en el art. 904 (art. 1185, CC).
PRENDA DE EXISTENCIAS en cuanto a la prenda denominada de existencia, el
articulo 909 del código civil indica: “en la prenda sobre bines fungibles podrá
convenirse que los bines pignorados puedan sustituirse, siempre y cuando el
depositario tenga en existencia en el momento de la sustitución bines de las mismas
características específicas en el contrato respectivo”.
PREDNA DE BIENES POR EXISTIR el artículo 910 del código civil enuncia:
“los fondos que se obtengan con prenda agraria, si hubiere hipoteca, deberán
invertirse exclusivamente en gastos de administración, sostenimiento, cultivo,
recolección y beneficio, y en reparación de maquinaria, en la finca de que se trata.
En los créditos que se concedan par la compra de maquinaria, ganado o bines de
cualquier otra especie, se puede constituir prenda sobre esos bines, aunque no estén
todavía en poder del deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad de otro
requisito cuando el deudor adquiera los bines pignorados”.
LA PRENDA ABIERTA el artículo 913 del código civil enuncia “pueden
constituirse prenda en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones
bancarias. En este caso, es indispensable designara al acreedor, el monto máximo
de las obligaciones que se garantizan y el término de vigencia de la garantía.
Cuando se creen las obligaciones o se otorguen los préstamos, deberá consignarse
en el respectivo titulo o contrato que ellos están garantizados con la prenda
preconstituidas y que cada obligación o préstamo quedará sujeta además a las
estipulaciones que se hubieren especificado en el contrato o título respectivo”.
LA PRENDA DE VALORES este tipo de prenda se manifiesta en el tratamiento
del Derecho mercantil, particularmente se refiere a los valores representados por
medio de anotaciones en cuenta, los que tienen la calidad de bienes muebles.
El artículo 54 de la Ley de Mercados de Valores y Mercancías dispone: “los
valores representados por medio de anotaciones en cuenta se crean por virtud del
asiento correspondiente en los libros de contabilidad del emisor. La base del
asiento contable lo constituirá el instrumento legal de emisión”. La persona inscrita
en los libros de contabilidad del emisor se presumirá titular de los valores
representados por medio de las anotaciones en cuenta y podrá hacer valer los
derechos que dichos valores le confieren (art. 55, 56, 59,60, 61).
Respecto a los gravámenes, el articulo 62 de la Ley del Mercado de Valores y
mercancías establece: “la constitución de gravámenes sobre valores representados
por medio de anotaciones en cuenta sólo será oponible a terceros desde el momento
en que se haya practicado el correspondiente asiento en los libros de contabilidad
del emisor”.
Efectos jurídicos de la prenda.
a. Llegado el vencimiento de la obligación garantizada, si el deudor no paga,
puede realizar el valor del bien pignorado, imponiendo su enajenación mediante
el procedimiento establecido en los artículos 294 a 326 del Código Procesal
Civil y Mercantil.
b. Quien tiene derecho de prenda goza de preferencia respecto de los demás
acreedore del deudor, sobre la prenda que se halle en su poder y hasta donde
alcance el valor del bien, pues el crédito pignoraticio excluye a todos los demás
hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda.
Diferencia de la prenda con la hipoteca.
Históricamente, la distinción entre la hipoteca y la prenda ha sido, obra,
fundamental de los canonistas. La secuencia se puede expresar como siguientes: en
un primer momento, la distinción se basa en el traspaso posesorio; posteriormente,
la distinción basada en el criterio del desplazamiento posesorio cede ante el criterio
de la naturaleza del bien: la hipoteca se impone sobre bines inmuebles y la prenda
sobre bines muebles; en un tercer momento, los criterios diferenciadores se
entrelazan: la
prenda recae sobre bienes muebles y lleva aparejada la desposesión o
desplazamiento posesorio, la hipoteca, en cambio, se impone sobre inmuebles y no
lleva consigo la desposesión. En principio, el desplazamiento posesorio es el criterio
básico de la distinción, pero dogmáticamente nada impide la desposesión del bien
inmueble. Por ello, el criterio que ha predominado históricamente,
fundamentalmente a partir de los canonistas, ha sido el de la naturaleza del bien: si
es mueble, prenda; si es inmueble hipoteca. Actualmente, nuestro ordenamiento
jurídico, refleja esta diferencia en los artículos 822 y 880.
Categoría de distinción Prenda Hipoteca.
Sobre el bien que recae Mueble Inmueble
Forma de constitución Documento privado o Escritura pública.
Escritura Pública
Saldo Hay saldo Insoluto No hay saldo Insoluto
En cuanto al desplazamiento
posesorio Hay desplazamiento No hay desplazamiento
Respecto al depositario Si hay depositario. No hay depositario.
Perdida o destrucción del Pagado por el depositario No se configura porque
bien dado en garantía recae sobre un inmueble.
**NOTA: para complementar con los temas de HIPOTECA Y PRENDA leer ley de garantías mobiliarias. **
Anderson Amory Cosigua Solorzano
ID 000129428
20. RENTA VITALICIA
CONCEPTO:
Contrato aleatorio por el que una persona denominada rentista recibe una renta de por vida
a cambio de la entrega del dominio de un bien de su propiedad.
Regula el artículo 2121 del Código Civil decreto ley 106 que este “es un contrato aleatorio
por el cual una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga,
en cambio, a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista.”
El autor De Buen explica puntualmente: “ aquel contrato por virtud del cual una persona se
obliga a pagar durante la vida de una o más personas determinadas, una pensión a otra u
otras, a cambio de un capital, cuyo dominio se le entrega con la carga.”
En conclusión el contrato de renta vitalicia en la legislación civil guatemalteca es un
contrato de carácter solemne, aleatorio, unilateral, bilateral o multilateral, real, principal,
absoluto, de tracto sucesivo, oneroso y solo en caso muy especial puede ser gratuito; por el
cual una persona llamada instituyente, transmite el dominio de determinados bienes a
otro
denominado deudor que se obliga en cambio a pagar una pensión periódicamente durante la
vida del rentista.
ELEMENTOS:
1) Elementos personales: en este contrato se diferencian cuatro personas o sujetos 1. El
instituyente. 2. El deudor de la renta 3. El rentista 4. La persona sobre cuya vida se
constituye la renta.
El instituyente es la persona que transfiere los bienes a otra persona con la condición
de que la misma le pase una pensión a otra que el designe.
El deudor de la renta es la persona a la que se le transfieren los bienes con la
condición de que le pague una renta a la persona que el instituyente designe.
El rentista es la persona que el instituyente designa como beneficiario de la renta
pudiendo ser el mismo instituyente, también una persona individual o una persona
jurídica. Según la RAE “rentista es la persona que principalmente vive de sus rentas.”
La persona sobre cuya vida se constituye la renta y que es usualmente el rentista
pero que también puede ser constituida sobre la vida de un tercero, como es el caso de
las personas jurídicas, pues el Código Civil regula en el artículo 2123: el rentista puede
ser persona jurídica, pero, en tal caso, la renta terminará con la vida del instituyente o
con la vida de la persona designada por él al otorgarse el contrato. Por lo que la
disposición legal permite que la persona sobre cuya vida se constituye la renta sea un
tercero diferente del rentista.
Sobre los elementos personales de este contrato existe gran confusión pues el Código
Civil en su artículo 2121 en su segundo párrafo establece: “el rentista puede ser el que
transfiere la propiedad de los bienes”. El problema de interpretación surge de suponer
que es el rentista el que transfiere los bienes y el instituyente es el que recibe la renta
pero no es así.
En lo establecido en el artículo 2121 el rentista y el instituyente son la misma
persona o sea que una misma persona tiene la doble calidad de instituyente y de
rentista.
2) Elemento real:
Está constituido por el bien que se traslada y la renta que se recibe.
3) Elementos formales:
El elemento formal del contrato de renta vitalicia es que la misma debe constar en
escritura pública, como requisito esencial para su existencia, según lo establece el artículo
2122 del Código Civil el cual señala: “para la validez del contrato se requiere su
otorgamiento en escritura pública” Si el contrato no se hace en la forma y con las
formalidades establecidas
en la ley el mismo no nace a la vida jurídica y el artículo 1577 del Código Civil y llenando
las formalidades establecidas en el artículo 31 del Código de Notariado decreto 314 del
Congreso de la República.
CARACTERÍSTICAS:
Aleatorio. Porque la ganancia depende de la existencia depende de un acontecimiento a
realizarse.
Principal. No depende de la existencia de otro contrato para que nazca a la vida
jurídica. Subsiste por sí mismo.
Real. Requiere de la obligación de pagar la pensión, de acuerdo a los términos
estipulados.
Bilateral. Existen obligaciones y derechos recíprocos. Una de las partes se obliga a
entregar la renta y la otra entregar el bien. Salvo el caso de la renta unilateral, por el que
únicamente el autor de la liberalidad se obliga.
Formal. Para su validez requiere que se faccione en escritura pública, esto de
conformidad con lo establecido en el artículo 2122 del Código Civil.
Oneroso. Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos.
CLASES:
Contractual
Testamentaria art. 1011 del Código Civil.
EFECTOS:
Obligaciones y derechos del instituyente:
Entregar los bienes cuya propiedad transmitió.
Responder del saneamiento por evicción o por vicios ocultos de los bienes transmitidos.
Obligaciones y derechos del acreedor rentista:
Recibir la renta.
Si la renta fue instituida para alimentos del rentista o si por circunstancias sobrevenidas
el rentista tuviera que emplearla en ese fin, no serán compensables ni embargables la
renta presente ni la futura. Artículo. 2127 del código civil.
La renta de períodos ya transcurrido si puede serlo.
El tercero rentista a título gratuito no puede grabar ni enajenar su derecho a la renta,
salvo que el instituyente le hubiere autorizado expresamente. La renta concluirá siempre
en la fecha en que debía cumplir para el rentista que enajenó su derecho, (el día del
fallecimiento del rentista originario).
Obligaciones y derechos del deudor rentista:
Garantizar el pago de la renta, a favor del rentista. Si no cumpliese estas obligaciones,
el acreedor puede demandar la resolución del contrato y la restitución de los bienes si
ya hubieren sido entregados. Artículo 2128 del Código Civil.
Si la garantía hubiere disminuido o se hiciere insuficiente, el rentista puede solicitar su
ampliación. Artículo 2129 del Código Civil.
Pagar la renta en las fechas, lugar y modo convenidos.
EXTINCIÓN:
1) Por muerte del rentista:
La forma normal de terminar con este contrato es con la muerte del rentista y si la renta
vitalicia se hubiere constituido en beneficio de una persona jurídica con la muerte del
instituyente o con la muerte de la persona que el instituyente hubiere designado. Regula
el artículo 2123 del Código Civil “la obligación de pagar la renta termina con la muerte
del rentista”. Pero en el caso llegare a fallecer el deudor primero, este se trasmite a los
herederos en forma solidaria, salvo caso estipulado en el contrato. Artículo 2130 del
Código Civil.
2) Muerte del rentista antes que el testador o donante. La renta hecha a título gratuito,
por donación o testamento, comienza a partir de la muerte del instituyente, si el rentista
fallece antes del instituyente las rentas dejan de tener validez llegando a formar parte de
la más hereditaria.
3) Rescisión por incumplimiento del deudor. Puede solicitarse la rescisión del contrato
cuando: 1) el deudor incumple con la obligación; 2) cuando prestada la garantía el
deudor no estuviere de acuerdo.
4) Renuncia. La renuncia del rentista libera de la obligación al deudor de pagar la renta.
Sin embargo, no ello no afecta de forma definitiva el contrato, por lo que al tenor de lo
que establece el Artículo 2134 del Código Civil si la renta queda instituida y el rentista
no la acepta, esta pasa a sus herederos.
5) Ingratitud. La muerte del rentista o la persona a quien se constituyó la renta, por
acción criminal del deudor, obliga a este último a devolver el capital al instituyente o a
sus herederos.
6) Caso especial de nulidad. Se da en los casos de renta instituida a favor de tercero. El
fallecimiento de un rentista antes de su otorgamiento es causa especial de nulidad.
21. EL JUEGO, LA APUESTA, LOTERÍAS Y RIFAS. ARTÍCULOS 2137-2150
CÓDIGO CIVIL.
EL CONTRATO DE JUEGO Y APUESTA
El Juego y Apuesta, son contratos aleatorios, toda vez que el beneficio o pérdida para las
partes, depende del resultado favorable o adverso de una actividad que se desarrolla entre
ellas con fines de distracción o de ganancia, o más frecuentemente con ambos a la vez; por
supuesto que cada uno presenta sus peculiaridades.
En términos generales los juegos son aquellas actividades sujetas a reglas cuyo objeto
esencial es constituir un pasatiempo para quien lo practica.
Considerando su aplicación práctica, los juegos pueden encasillarse en cuatro tipos de
clasificaciones:
1. Por el número de personas, en juegos individuales o plurales;
2. Por la existencia o no de disputa, en juegos de competencia o sin competencia;
3. Por la existencia o no de riesgo patrimonial, en juegos con apuesta o sin apuesta;
4. Por la manera de determinar el resultado, en juegos de azar o de habilidad. De todos
estos, los relevantes son aquellos cuyo desarrollo y resultado originan consecuencias
jurídicas, es decir, producen efectos que deben ser tutelados por el Derecho.
Jurídicamente el juego y la apuesta es un contrato con características que lo distinguen
radicalmente de otras relaciones obligacionales. A ello se agrega que ha suscitado y
continúa planteando cuestionamientos, debido a consideraciones éticas, económicas, y
sociales.
Características:
El contrato es autónomo, pues no depende de otra relación obligacional.
Es de prestaciones recíprocas, pero con una peculiaridad: al momento de celebrarse
cada parte se obliga respecto de la otra a satisfacer determinada prestación; pero al
resolverse la incógnita que plantea el hecho incierto sólo queda la que corresponde al
perdedor.
Es a título oneroso, pues se vincula con un interés económico o causa lucrando.
Porque ambos contratantes quedan sujetos entre sí a prestaciones recíprocas (no quiere
decir iguales), sujetas a una condición.
Es consensual, aun cuando colateralmente se asocia en algunos casos con determinadas
formalidades de tipo administrativo, lo cual sucede en el juego y apuesta permitidos
(billetes, cartillas, fichas, etc.). No exigen formalidad para originarse.
Es aleatorio por excelencia, pues al momento de su celebración existe un factor de
incertidumbre y las partes necesariamente desconocen su resultado. Esta incertidumbre
en cuanto al alea puede existir para una sola de las partes (como sucede en la lotería) o
para ambas (juego y apuestas no autorizados). Se ha discutido si lo expuesto significa
que el juego y apuesta depende de una condición impuesta por la ley (conditio jure). La
mayoría de los autores se inclina por descartarlo, mientras en los contratos aleatorios “la
incertidumbre recae sobre las ventajas que las partes esperan realizar, pero no sobre el
contrato mismo; en los condicionales, por el contrario, es la existencia misma del
vínculo contractual y de las obligaciones y derechos derivados de él, lo que resulta
incierto”. A lo dicho se suma que mientras la condición inevitablemente se encuentra
sometida a un hecho futuro, en el juego ya puesta puede suceder que la incertidumbre
de las partes se proyecte sobre hechos pasados o actuales.
En el caso del juego y apuesta permitidos el apostador está usualmente sujeto a
normas a las cuales se adhiere, siendo aplicables, en consecuencia, las disposiciones
pertinentes al contrato celebrado por adhesión o a las cláusulas generales de
contratación, en su caso. Desde luego no sucede lo mismo con, el juego y apuesta no
autorizados, en el cual por el contrario existe una previa y a veces pintoresca
negociación.
Es de ejecución instantánea, de modo que no se extiende en el tiempo, a diferencia de
los contratos de duración. La instantaneidad, por cierto, se presenta una vez despejada
la incertidumbre.
El contrato es condicional, desde cierto punto de vista. El resultado final por el cual
una parte gane y la otra pierda, resulta dependiente del evento aleatorio, es decir,
incierto para las partes cuando menos; lo que es propio de la condición. Frente al
resultado cuando viene a significar una ganancia sólo para una parte y, por ende, sólo
una pérdida para la otra parte, el contrato que en su origen es bilateral, por lo dicho
antes, en cuanto a las posibles prestaciones por una y por otra parte, viene a tornarse en
unilateral.
Sujetos y capacidad:
Los sujetos del juego y apuesta (permitidos y no autorizados) son, en términos genéricos,
los jugadores. Una vez producido el resultado de una situación hasta entonces incierta
quedan precisados como el vencedor y el perdedor, respectivamente, aun cuando esta
diferencia no se presenta con esta claridad en los juegos permitidos, pues quien hace
empresa nunca resulta perdedor y siempre existe para él un margen calculado de ganancia,
cualquiera que sea ese resultado (ramo de loterías, etc.).
En lo que se refiere a la capacidad de goce, en principio pueden celebrar el contrato tanto
las personas naturales como jurídicas. Empero existen situaciones especiales en las cuales
en los juegos permitidos sólo pueden actuar como organizador una persona jurídica, y así
acontece en la lotería, en los casinos y en el bingo.
Por último y respecto a la capacidad de ejercicio existen distingos. En efecto, en el juego y
apuesta permitidos, mientras en las apuestas en los hipódromos no se impide a los menores
acercarse a las ventanillas y jugar, no sucede lo mismo en casinos y establecimientos de
bingo, pues tanto los menores como los sujetos a interdicción civil no pueden ingresar.
Objeto de la prestación
En los juegos permitidos, el objeto de la prestación da dar a que se obliga quien los
organiza está representado por bienes (dinero y especies, como sucede en el juego de la
lotería).El apostador, por su parte, está sujeto a las prestación de dar una suma de dinero
como condición obligatoria y ello acontece en el momento en que adquiere los billetes,
cartillas, fichas y análogos, sin que pueda sostenerse que con ello realiza una compra, pues
este hecho esta inescindiblemente ligado al juego y a la apuesta.
En teoría nada impide que en el juego y apuesta permitidos el objeto sea una prestación de
hacer. Tampoco cabe descartar que el objeto resulte una prestación de no hacer, esto es, un
deber de abstención, aunque en la práctica lo vemos sumamente remoto. A diferencia de lo
expresado en los párrafos anteriores, en el juego y apuesta no autorizados el objeto de la
obligación cubre un amplio espacio (dar bienes, o sea cosa y derechos; hacer o cumplir
servicios; y no hacer o abstenerse de algo), sin que las obligaciones tengan que ser
necesariamente homogéneas.
No existe, pues, inconveniente para que en un juego o apuesta no autorizado uno de los
apostadores se comprometa a una prestación de dar y el otro a una de no hacer, todo ello
condicionado al resultado del hecho incierto.
El juego y apuesta en nuestro Código Civil
Los juegos y las apuestas están regulados en nuestro ordenamiento jurídico vigente que es
el Decreto Ley 106 Código Civil, regulado en los artículos del 2,145 al 2,150.
Acción de cobro
En Guatemala no hay acción para reclamar lo que se gane en apuestas o juegos. El que
pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, esto se encuentra regulado en
el artículo 2,145 del Código Civil.
Salvo un caso de excepción que establece la ley en donde exista o haya mediado dolo, o
que fuere menor o inhabilitado para administrar sus bienes en ese caso si se puede repetir.
Artículo 2,145 del Código Civil.
También hay otro caso de excepción en donde procede la repetición y se da cuando lo
solicita el cónyuge del que perdió, cuando el monto de lo pagado les prive de los medios
económicos necesarios para las necesidades familiares, esta se encuentra regulado en el
artículo 2,146 del Código Civil. De lo anterior también se con templa que para resolver esta
situación el juez que conozca del asunto podrá obligar al que ganó a que restituya la
cantidad que cubra los gastos ordinarios y normales de la familia, esto último
establecido en el mismo artículo ya mencionado.
Contratos Aleatorios
Contratos Aleatorios: son todos aquellos en los que las ganancias o las pérdidas de ambas
partes, o de una sola de ellas, dependen de un acontecimiento incierto, previsto y aceptado
por los contratantes desde el momento de la celebración del contrato.
Contraposición respecto a su aceptación. Estos contratos aleatorios conocidos y
aceptados en el Derecho Roma, en todas las épocas y en la actual, pero existe desacuerdo
en cuanto a que, si efectivamente convienen, sobre todo cuantos estos con tratos se tratan
de juegos y de apuesta, por ejemplo, de los cuales se producen ganancias que no provienen
de una fuente que sea de trabajo sino de actividades que fomentan el ocio, el engaño, la
avaricia y la corrupción.
En los contratos aleatorios en el monto de la ganancia o la pérdida es lo que depende de
acontecimientos inciertos, lo que diferencia de contratos condicionales.
Contratos aleatorios. La ganancia o pérdida depende de un acontecimiento incierto.
Contratos condicionales. Los efectos del contrato están condicionados por
acontecimientos inciertos.
1. Condición suspensiva: el contrato este celebrado, pero no produce efectos en tanto que
la condición no se cumple.
2. Condición resolutoria: el contrato produce efectos normales desde el momento de su
celebración, pero pierde efectos cuando ocurre el acontecimiento incierto constitutivo
de la condición.
"Es el contrato en el que las ganancias y pérdidas dependen de un acontecimiento incierto,
para todas las partes o para alguna de ellas"
En el contrato aleatorio no se sabe quién gana o quien pierde, o a cuan to ascenderán las
ganancias, sino hasta que se realice el acontecimiento, el cual puede ser cierto o incierto y
puede ser condición o término.
En el seguro de vida la indemnización es cierta, su realización depende de un término.
El contrato es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto
que determina la ganancia o pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se
realice. Articulo 1591 Código Civil parte final.
Antecedentes de Jurídicos
El código de 1877 estableció que el contrato aleatorio era un convenio recíproco cuyos
efectos en cuanto a las utilidades y pérdidas para todos los contratantes o para uno de ellos
depende de un suceso incierto. Incluyó en estos contratos de apuestas y el juego, el seguro y
el préstamo a la gruesa ventura.
El Código Civil vigente no admite la suerte como causa que determine las prestaciones de
un contrato. Únicamente la acepta en los casos siguientes:
a- Las loterías y rifas, las apuestas y juegos lícitos
b- Como modo de dividir cosas comunes. Produciendo en este caso efecto de una
partición legitima.
c- Como manera de solventar controversias, en cuyo caso surte los efectos de una
transacción legítima. Artículo 2150 Código Civil.
d-En el contrato de renta vitalicia.
e- También es posible que las partes se sirvan del medio de la suerte para individualizar la
prestación que habrá de cumplir el deudor de una obligación genérica limitada, o el deudor
de obligación alternativa.
Código de Comercio
El código de Comercio Decreto 2-70, admite la suerte:
a. Para el caso de amortización de acciones de sociedades, en la forma siguiente:
a.1 La amortización de acciones no regulada en escritura social se hará en la forma que
determine la asamblea general extraordinaria, al resolver sobre la reducción de capital y de
acuerdo con lo que dispone el artículo 210. La designación de las acciones que deban ser
amortizadas, se hará por sorteo ante notario" Artículo 112 inciso 4 del Código de
Comercio.
b. En las obligaciones sociales debentures dispone: Si los títulos fueren redimibles por
sorteo, éste se celebrará ante notario, con asistencia de los administradores de la
sociedad deudora y del representante común “Artículo 568 Código de Comercio.
Antecedentes de las loterías en Guatemala
La primera fue la Lotería del Hospicio fundada en 1857, la cual se convirtió en la Lotería
Nacional en 1948. En la primera época se recaudaba para un orfanato y en la segunda época
las recaudaciones eran utilizadas para infraestructura estatal y para el fondo común. La
Lotería Santa Lucia fundada en 1956 por Elisa Molina de Stahl según decreto gubernativo
577 para sufragar los gastos de educación y tratamiento de pacientes con ceguera parcial o
total, así como problemas auditivos.
Su primer sorteo se identificó con esta frase "Cierra tus ojos y piensa en los que no ven".
CONTRATO DE LOTERÍA O RIFA
Bajo el mismo título, el Código Civil regula varias modalidades de contrato. Lotería, rifa,
apuesta y juego, que son negocios esencialmente aleatorios.
En doctrina se encuentra desarrollado la apuesta y el juego, pero en el Código Civil incluye
otros dos: Lotería y rifa se rigen por los artículos 2137 al 2144 inclusive, sin perjuicio de
lo que dispongan otras leyes y reglamentos sobre esta materia, reglamentos que se emiten
por el Ministerio de Gobernación, que es la unidad ministerial que tiene dentro de sus
atribuciones todo lo referente a loterías y rifas, según el artículo 36 de la Ley del
Organismo Ejecutivo inciso C "Ejercer vigilancia y supervisión de los montes de piedad,
rifas y loterías, salvo lo dispuesto por leyes específicas".
Existe en la mayoría de los países, loterías nacionales patrocinadas por el Estado; o loterías
que administran instituciones benéficas, para poder tener sus propios recursos que invierten
en sus obras, y lo que el participante obtiene, si su billete resulta premiado, es una cantidad
determinada de dinero. En Guatemala existió la Lotería Nacional, que fue suprimida por el
Gobierno; y la Lotería Chica, que producía recursos para la alfabetización. Actualmente en
Guatemala funciona la Lotería Santa Lucía, que sirve para las obras del Patronato de
Ciegos y Sordomudos.
La lotería y Rifa son juegos de azar y están prohibidos en normas penales, pero, como
excepción, están legalizadas y autorizadas previamente por una autoridad de gobierno,
desapareciendo los supuestos del artículo 479 del Código Penal.
Clases de rifas
En el interior de la República de Guatemala existen validad de rifas:
Rifas de animales vacunos para celebraciones religiosas;
Los bomberos, y demás sociedades o asociaciones de beneficencia, rifan vehículos,
aparatos eléctricos, viajes, etc.
El interés en una lotería o rifa se acredita:
Por la compra de un billete
Listados de participantes (rifas sencillas).
Billete
El billete puede ser:
Al portador
Nominativo: en este caso el titular del billete transfiere su derecho endosando el
documento.
Para determinar quién de los participantes tiene derecho a cobrar lo que el título represente,
debe realizarse el sorteo, a cobrar lo que el título representa debe realizarse el sorteo en el
que debe participar un notario designado por el Ministerio de Gobernación, quien debe
autorizar el acta donde conste la realización del sorteo y el resultado del mismo.
Elementos del contrato de Lotería o Rifa
1. Subjetivo o personal
Este lo constituye
El obligado a efectuar el sorteo, siendo una persona individual o jurídica, quien entrega
el premio obtenido
El tenedor o participante, que es la persona que previa adquisición de un billete o
documento de participación, tiene derecho a participar en el sorteo y cobrar el premio
que obtuviere.
Tanto el obligado como el tenedor deben ser personas capaces.
2. Elemento objeto o real
El objeto del contrato de lotería o rifa es la obtención de un premio lícito, que puede ser en
dinero o en especie, por ejemplo: el sorteo de una casa o de un automóvil.
También puede ser un tipo de beneficio: una cuenta de ahorro con determinado capital
inicial aportado por el empresario o un viaje a un determinado lugar con gastos pagados por
el empresario.
3. Elemento Formal
Es la celebración, la cual es mediante adquirir, por parte del participante: el billete o
documento de participación que puede ser nominativo o al portador, el cual este sujeto a
formalidades que indica la le, y el reglamento de la institución o resolución de autoridad
administrativa que autorizó la realización del sorteo.
Este elemento formal se rige por normas:
El interés o el derecho de participación en una lotería o rifa, se acredita únicamente con
el billete o documento de participación legalmente expedido, artículo 2137 del Código
Civil.
Los derechos que se deriven del billete o documento de participación al portador
corresponden al tenedor del billete, sin que se tenga que justificar como lo adquirió. Se
transfiere por la simple tradición, es decir la compra. Si el billete es nominativo, los
derechos derivados del mismo corresponden a aquel en cuyo favor se emitió o al
endosatario. La transferencia de dicha clase de documentos se hace por endoso también
nominativo Artículo 2138 del Código Civil.
El billete o documento de participación legalmente expedido es título ejecutivo para
reclamar el pago de lo ganado, o la devolución de lo pagado si la lotería o rifa no se
hubiere realizado. El empresario no puede oponer compensación ni novación para evitar
el pago o reintegro. Artículo 1242 del Código Civil
Características
1. Consensual: Se celebra por el solo consentimiento del empresario y el tenedor o
participan te. Está constituido por la circunstancia de que uno vende y el otro compra el
derecho de participación en el sorteo, materializando en el billete o documento de
participación. Antes del sorteo no hay entrega de cosa alguna.
2. Principal: Existe por sí mismo. Hay casos en que para que exista depende de otro
contrato que figura como contrato principal, y en este caso la lotería o rifa pasa a ser un
con trato accesorio. Ejemplo: la apertura de cuenta bancaria de ahorro con derecho de
participar periódicamente en sorteos de cantidades de dinero o cosas.
3. Unilateral. El empresario es el único obligado. El tenedor no tiene ninguna obligación.
4. Oneroso: Ambas partes tienen una disminución económica la cual es incierta o
aleatoria ya al igual que el provecho económico del participante pues queda librado a la
suerte. Cuando el comprador del billete de participación adquiere una esperanza incierta
dado que corre el riesgo de no obtener ningún precio, no obstante que el contrato quedo
perfectamente válido.
5. De adhesión: Todo lo concerniente al contrato de lotería o rifa o estipula el empresario,
sin que el tenedor o participante pueda discutir nada. Por lo que el empresario debe
tener autorización precio de la autoridad administrativa que debe velar porque las
prestaciones sean justas, que se rija por el azar y que no cuente con fraudulencia de
ningún tipo.
6. De cumplimiento diferido: Regularmente existe un periodo intermedio entre la fecha
de la compra del billete y el momento en que el sorteo debe de realizarse. Existen
algunas loterías instantáneas que son las loterías de las ferias o festividades religiosas o
los bingos que celebran entidades altruistas o de beneficencia. En cualquier de ambos
casos de cumplimiento diferido como instantáneas deben ser autorizadas legalmente.
Naturaleza Jurídica
Es ser un contrato aleatorio, dado que es la suerte, tanto el tenedor puede obtener un premio
de mayor valor que la cantidad que pagó para participar en el sorteo. La finalidad de
beneficencia que motivan a estas instituciones a realizar los sorteos como forma de obtener
fondos para cumplir sus desinteresados fines, son los únicos que justifican la existencia de
una lotería o de una rifa. Caso contrario no debe de existir por que fomentan el ocio y crear
adiciones peligrosas para el mismo participante y su familia.
Efectos Jurídicos.
1. Derechos del tenedor o participante
Participar en el sorteo
Cobrar y recibir el premio ofrecido. Existe un periodo de caducidad que señalan los
reglamentos correspondientes o la resolución de autoridad competente que lo haya
autorizado.
2. Obligaciones del empresario
Efectuar el sorteo
-EI sorteo debe hacerse con intervención de la autoridad competente, salvas leyes
especiales, no podrá correrse el sorteo, sin que la propia autoridad haga constar en acta: que
ha vendido por lo menos el 85% de billetes emitidos y que los billetes no vendidos han sido
retirados y destruidos. Artículo 2139 del Código Civil.
-El producto de la venta de billetes se mantendrá en depósito hasta que los favorecidos en el
sorteo hayan sido pagados, salvo que el empresario o persona responsable, preste garantía
suficiente a juico de autoridad judicial. Articulo 2140 Código Civil.
Pagar el premio
El empresario o persona responsable están obligados a pagar el premio del billete a la
presentación de éste, a menos que hubiere orden judicial, en cuyo caso se depositará el
valor en la persona o institución que designe el juez. Articulo 1243 Código Civil.
Incumplimiento: En caso de incumpliendo el ganador del sorteo podrá demandar el pago
en juicio ejecutivo. El título de ejecución es el billete o documento de participación.
Artículo 2142 del Código Civil y 327 inciso 7 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Derechos del empresario
El empresario o la persona responsable están obligados a pagar el premio del billete a la
presentación de éste, a menos que hubiere orden judicial, en cuyo caso se depositará el
valor en la persona o institución que designe el juez. Artículo 2139 del Código Civil.
Extinción
El contrato de lotería o rifa se extingue:
Por realizado el sorteo y entregado el premio o los premios que corresponden.
Por resolución: Según establece el artículo 2141 del Código Civil: "Si por cualquier
motivo no se corriere el sorteo en la fecha indicada en los billetes o en la prórroga
debidamente autorizada, los tenedores de billetes podrán exigir la devolución del valor
que representen."
Régimen Legal
Las loterías y rifas legalmente autorizadas se regirán por las regulaciones del Código Civil
y por las leyes y reglamentos especiales que regulen la materia. Artículo 2144.
Delito de falsificación de billetes de lotería "Quien falsificare billetes de lotería
debidamente autorizados, o alterare los billetes verdaderos, será sancionado con presión de
dos a seis años. Igual sanción se aplicará a quien los introdujere al territorio de la
República, los expendiere o usare. Artículo 329 del Código Penal.
Loterías y rifas ilícitas "Los empresarios y expendedores de billetes de loterías o rifas no
autorizadas legalmente, serán sancionados con multa de cincuenta a mil quetzales “Artículo
479 del Código Penal.
Requisitos para autorización de rifas y sorteos
Entidades:
Instituciones Públicas y Privadas
Cocodes
Comités varios
Asociaciones, Fundaciones.
ONG'S
Iglesias
Establecimientos Educativos
Centro Comerciales
La solicitud debe cumplir con lo siguiente:
Memorial de solicitud dirigido a Gobernador departamental.
Modalidad y funcionamiento (mecánica procedimiento, bienes, y elementos necesarios
para la realización de la rifa o sorteo. Estructura y combinación de los premios de cada
juego.
Detalle de los números:
Cantidad de números
Cantidad de talonarios
Valor de los números
Detalle de los premios.
Periodo de duración.
Datos del lugar y fecha de a realizarse el Sorteo o Rifa.
Lugar en donde se llevará a cabo.
A beneficio de qué se realizará.
Datos de identificación del Coordinador o director incluyendo números telefónicos.
La solicitud deberá adjuntar la documentación siguiente:
Copia legalizada del Acta o de la Escritura Constitutiva, debidamente inscrita en el
Registro correspondiente.
Personería jurídica de la Entidad.
Fotocopia del DPI Represen tante legal de la Entidad
a) Si la actividad no la gestiona el representante legal deberá acompañar: fotocopia
del DPI, NIT e indicar en el memorial de solicitud a quien designa de responsable
para realizar el evento.
b) Fotocopia simple de la patente de comercio, patente de comercio de la empresa o
de inscripción en el registro correspondiente y
c) RTU
d) Facturas de los premios deben contener
Valor de los objetos
Cantidad de los objetos
Pago del Impuesto Sobre la Renta en la Superintendencia de la Administración Tributaria.
Previo a la autorización deberá cumplir n los siguientes requisitos:
Pago de fianza por el valor del o los productos y objetos a rifar o sortear (Banco del Sistema
+Nacional).
Sellado de los billetes o ticket a utilizar
AI momento de tener los números impresos, deberán ser presentados ante gobernación
departamental en el tiempo posible para sean sellados respectivamente.
Finiquito:
Luego de haber realizado el sorteo o rifa, deberá presentar la documentación original con la
que se acredita el premio sienta esta:
Acta notarial extendida por un Notario, en la cual de talle el nombre del ganador,
número de DPI, premio ganado y número apremiado.
Ticket completo del número ganador.
Fotocopia de DPI del ganador.
Pago del Impuesto respectivo SAT
En caso se incumpliendo se le sancionará conforme a la Ley
Fundamento Legal: articulo 28 Constitución Política de la República de Guatemala
Decreto 1610, Reglamento para Loteras Rifas y Juegos que lleven a cabo personas
particulares y sus respectivos derechos, de fecha 18 de mayo de 1956.
Prorroga: Si por algún inconveniente el Sorteo o Rifa, no se realizara en la fecha indicada
según la resolución extendida por la Gobernación Departamental, deberá llevar solicitud de
prórroga de cambio de fecha con 15 días antes de la fecha programada, aclarando que solo
se permite una sola solicitud de prórroga.
Impuestos
Primera resolución donde se obliga a adquirir póliza de fianza por el valor de la
promoción y pago del 3% del timbre fiscal y 10% de Impuesto sobre la renta.
Resolución final de autorización.
Articulo 2 Decreto 37-92
Los comprobantes de pago de premios de loterías, rifas y sorteos practicados por
entidades privadas y públicas.
Articulo 4 Decreto 37-92. De la tarifa 3% al valor de los actos y contratos afectos.
Mayvelin Anabela Gregoria Ixchop Ortíz
ID. 000139998