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FACULTAD DE CIENSAS POLITICAS Y

JURIDICA

Estudiante:

 Moira Menacho Arauz 219032610
Docente:
Grupo: D1 turno mañana
Materia: Civil IV (sucesiones)

Santa Cruz-Bolivia
INTRODUCCION
En la intrincada red de la historia humana, el testamento emerge como un testimonio palpable
de las conexiones entre generaciones. Este documento legal, aparentemente simple en su
forma, se erige como un puente entre el pasado y el presente, revelando no solo la
distribución de bienes, sino también las creencias, valores y relaciones que han perdurado a lo
largo del tiempo.
En este informe, nos sumergiremos en el fascinante mundo del testamento, explorando su
relevancia cultural, histórica y social. Desde las antiguas civilizaciones que codificaron sus
deseos post mortem hasta las complejidades legales contemporáneas que moldean el proceso
sucesorio, examinaremos cómo este acto testamentario trasciende el ámbito jurídico para
convertirse en un testimonio inestimable de la evolución y continuidad de nuestras vidas.
A través de un análisis detallado, desentrañaremos las motivaciones detrás de la redacción de
testamentos, examinando cómo las cambiantes estructuras familiares, las creencias culturales
y las dinámicas económicas han influido en la forma en que las personas eligen distribuir sus
bienes y legar su legado. Además, exploraremos casos históricos que ilustran la importancia
de este documento a lo largo de los siglos, revelando las complejidades inherentes a la
transmisión de riqueza y la preservación de la memoria.
Al desentrañar los hilos que tejen el tapiz del testamento, este informe busca arrojar luz sobre
la extraordinaria capacidad de este documento para trascender el tiempo y conectar a las
generaciones en un diálogo silencioso, pero poderoso.
MARCO TEORICO
SUCESION TESTAMENTARIA
La sucesión testamentaria o testada, en oposición a la intestada, es aquella que trae su origen
de la voluntad del de cujus, expresada en un acto especial llamado testamento, por cuyo
medio el testador destina sus propios bienes a sujetos que al efecto elige y designa según las
condiciones fijadas por la ley. El término disposición indica genéricamente el hecho del
llamamiento a la sucesión por medio del testamento. La disposición como acto mortis causa
tendrá sus efectos para el tiempo en que el testador habrá dejado de vivir, se dice que es un
acto de última voluntad. Como acto jurídico, unilateral y solemne, esencialmente revocable,
cuyo objeto, es dar a conocer la voluntad de su autor, para después de su muerte y dentro de
los límites que la ley señala, tanto desde el punto de vista extrapatrimonial como económico.
Como acto jurídico unilateral, supone que la voluntad del testador tiene eficacia por sí sola.
La aceptación ulterior del beneficiario no influye en su validez. Como acto solemne, requiere
para su validez la observancia de ciertas formalidades, aun en los llamados especiales. Como
actos mortis causa, cuyos efectos se concretan a la muerte del testador, éste no modifica su
propia situación jurídica, sino la de sus herederos abintestato. Y como acto revocable, es
provisional hasta el momento de la muerte del testador, quien hasta entonces tiene la facultad
absoluta de modificar sus disposiciones cuantas veces quiera.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE SUCESIONES.
La evolución histórica del derecho sucesorio se puede comprender a través de 4 tipos de
derecho: el derecho romano, el derecho germano, el derecho canónico y el derecho
anglosajón, que nos permite tener una visión global del derecho sucesorio.
Sin embargo, para un estudio más profundo y concreto y sobre todo para fines de
investigación para la presente tesis, se va a analizar lo que fue el sistema sucesorio en el
derecho romano. Debemos señalar que en Roma existían 2 etapas claramente definidas:
 La etapa antigua o clásica emergente de la Ley de las XII Tablas
 La etapa post clásica o Justinianea.

1º. ETAPA CLÁSICA O ANTIGUA: En esta etapa se habla del derecho quiritario donde el
derecho romano le da las mayores prerrogativas al Paterfamilias, es decir le da una amplia
libertad para testar lo que le permitía instituir a uno o varios herederos, le permitía otorgar su
patrimonio a personas ajenas a su familia y/o excluir a sus legítimos herederos.
Posteriormente surge la sucesión intestada que fue regulada por la Ley de las XII Tablas
como disposición supletoria a la falta de testamento, sancionada por el edicto del pretor y
senadoconsultos; la sucesión intestada toma en cuenta el nexo familiar que estaba ligada a la
potestas del Paterfamilias; a la muerte de este aparecen los herederos denominados Heredes
Sui, cuando faltaban estos, estaba el Agnado más próximo y si no había estos, estaban los
Gentiles.
Para adquirir la calidad de heredero tenían que existir ciertas condiciones que permitían la
transmisión como, por ejemplo: la muerte de una persona, la capacidad del heredero para
suceder, la vocación o llamamiento a la herencia y la delación.
La Ley de la XII Tablas estaba inspirada en el respeto a la última voluntad de la causante
expresada en el testamento y solo la sucesión AB intestato surge en Roma como emergencia
de la comunidad familiar romana basado en 3 situaciones:
 cuando el sujeto fallecía sin haber dejado testamento lo que era una situación
totalmente indigna.
 cuando el testamento se volvía ineficaz.
 cuando no aceptaba o renunciaba el instituido.

El Derecho Romano conoció 2 especies de sucesión universal mortis causa: La Hereditas y la


Bonorum Posessio.
 LA HEREDITAS
Era el conjunto de derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante.
Llamado a recibir la hereditas era el Heres. La Hereditas otorgaba a su titular, el
Heres, la petición de herencia para hacer valer los derechos que le correspondían por
su llamamiento a la sucesión.
 LA BONORUM POSESSIO
Fue la sucesión universal mortis causa ex iuri pretorio donde el Pretor integró un
derecho sucesorio mediante una serie de disposiciones edictales y decretales en virtud
de las cuales se aseguraba un señorío de hecho a personas que no eran herederos
legítimos, sino que eran extraños llamados Heredis Extranei.
El derecho romano clásico no reconoció la sucesión a título particular tampoco existía la
confusión de patrimonios y por ende no había la responsabilidad Ultra Vires Hereditatis. Para
ser heredero había que heredar la totalidad del patrimonio, nunca una cuota parte.
2º. ETAPA POST CLÁSICA O JUSTINIANEA: En esta etapa hay un cambio cualitativo
en el contenido de la sucesión, el vocablo Sucessio comienza a adquirir un doble significado,
por una parte, estaba: la Sucessio Universitas y por otra una Sucesión Singular a sea la
sucesión de una cosa singular o particular.
La Sucessio Universitas o sucesión a título universal consiste en sustituir, por causa de
muerte, a una persona, en la totalidad de su patrimonio. La sucesión de esta etapa Justinianea
tiene como característica principal la primacía del parentesco natural sobre el agnaticio con la
distribución de los parientes consanguíneos que se clasificaban por orden de grado familiar
en 3 clases : los descendientes, los ascendientes y los colaterales; y respecto a la partición de
la herencia lo hacían por la parte del parentesco, partiendo del tronco familiar por ejemplo
entre descendientes se tomaba en cuenta a los sobrinos y sobrinas y por cabeza si se trataba
de los demás parientes.
Los colaterales se distribuían entre hermanos, hermanas y sus hijos. Los descendientes debían
heredar ya sea por vía paterna o materna.
El descendiente de grado más próximo excluía al de grado posterior, los descendientes de un
mismo grado heredaban por cabeza y si uno de ellos fallecía dejando descendientes estos
heredaban in estirpe (por estirpe).
Los ascendientes eran los hermanos, hermanas carnales y los hijos de estos que heredaban a
falta de descendientes. En este mismo caso a falta de uno de los hermanos pre fallecido, los
hijos de este eran los que heredaban por estirpe.
Los colaterales llegaban a ser parientes que estaban en sexto o séptimo grado. Respecto a la
sucesión Singular Mortis Causa es esta institución que tiene que ver con la sucesión
testamentaria y en el que el testador transmitía determinados derechos de carácter particular
denominados LEGADOS, a quienes instituía herederos a título singular, y a estos herederos
se les llamaba Legatarios.
El legado en el derecho sucesorio romano era considerado como una donación dejada por
testamento. El referido legado se perfeccionaba cuando habrían intervenido los 3 sujetos
principales que eran: el testador quien autorizaba el legado, el gravado que era la persona
quien debía hacer cumplir el legado, el legatario quien recibía a su favor el legado.
EL DERECHO SUCESORIO EN LA ÉPOCA MODERNA
El Derecho Sucesorio actual tiene su base esencial en el Derecho de propiedad, no en una
propiedad colectiva pública sino en una propiedad privada individual. La transmisión de los
bienes mortis causa no puede estar separada de la propiedad privada ya que esta última
permite al sujeto no solo usar y gozar de la cosa, no solo usufructuar o utilizar la cosa según
el fin socio económico que pueda tener esta, sino que también permite disponer de la cosa y
disponer de la cosa es tener bienes de valor económico que puedan satisfacer las necesidades
humanas.
Además, esta transmisión de bienes después de la muerte del causante tiene la finalidad de
proteger y fortalecer a su familia. Según la teoría de la Voluntad del Causante la existencia
del derecho sucesorio está en la voluntad expresa del causante cuando se trata de testamento
y en la voluntad presunta del causante cuando la sucesión es AB intestato. A través de la
voluntad expresa del causante se sostiene que el hombre en el transcurso de su vida acumula
bienes, derechos y acciones los cuales puede usar, gozar y disponer en base al principio de
libertad, este es el fundamento de la sucesión testamentaria.
La sucesión AB intestato tiene su base en la voluntad presunta del causante. Parafraseando al
autor Tropolón se dice que la sucesión AB intestato no puede tener otra explicación que
aquella que no sea en la que la muerte sorprende a una persona, como le ha sorprendido la
muerte le ha impedido hacer testamento, y como no ha tenido tiempo para hacer su
testamento esa su voluntad presunta la toma el legislador, de tal manera que hace el legislador
lo que hubiera hecho el causante, dejar sus bienes a sus hijos y de una manera igualitaria. Por
tanto, el fundamento o la razón de ser del derecho sucesorio está en la voluntad del causante,
unas veces la voluntad expresa (testamento) y otras veces una voluntad tácita.
CARACTERISTICAS DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
a. Es unilateral, porque se perfecciona sólo con la voluntad del testador.
b. Es personal e indelegable, porque sólo el testador personalmente puede hacer el
testamento.
c. Es individual, porque no puede hacerse el testamento en forma conjunta o múltiple,
aún en el caso de ser cónyuges.
d. Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley.
e. Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las veces que desee.
Debemos tener en cuenta que las características son factores esenciales en los nacimientos de
los documentos testamentarios, así tenemos, por ejemplo el articulo 1002 del Código Civil,
que preceptúa que las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la
voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones
al arbitrio de un tercero; pues así se logra desprender reglas básicas, que a su vez se convierte
en una formalidad en la constitución y elaboración de un testamento.
1. El derecho de sucesiones es un derecho dependiente del derecho de familia y de los
bienes patrimoniales del causante.
2. En el derecho sucesorio el causante siempre va a ser una persona natural y no
colectiva.
3. La universalidad jurídica que toma en cuenta tanto derechos, obligaciones como
cargas que puede haber dejado el de cujus, que no son susceptibles de división y que
los herederos deben recibirla en su totalidad.
4. La transmisión de derechos y obligaciones que se presenta de un causante a un
causahabiente son relaciones privadas, es decir son relaciones de derecho privado y
no de derecho público.
5. Los herederos entran en la relación jurídica ocupando la misma posición que tenía el
causante antes de su muerte.
6. Los herederos llamados a la sucesión sub entran en igualdad de condiciones y
derechos según la proximidad del grado de parentesco.
7. Todos los derechos y obligaciones que deja el causante son distribuidos de manera
igualitaria y equitativa a sus herederos.
8. La Voluntad que se da cuando los bienes de una persona pasan, después de su muerte,
a terceros porque su titular ha realizado un acto voluntario de disposición en un
Testamento. El que redacta el testamento se le llama Testador y a sus herederos
forzosos o legales se les llama Instituidos y cuando las personas elegidas por el
causante reciben un bien determinado o un conjunto de bienes individualizados se les
llama Legatarios.
9. La ley, una de las principales características que tiene el derecho sucesorio, es la
voluntad de la ley la que sustituye la voluntad presunta del de cujus, la voluntad
presunta del testador.
10. Por tanto, la condición sine quanon para hablar de derecho sucesorio es la muerte de
una persona y su efecto inmediato es sub entrar en la relación jurídica de contenido
patrimonial.
EL TESTAMENTO
El testamento es un acto celebrado con las formalidades de la ley, por el cual una persona
dispone de todo o parte de sus bienes, para después de su muerte. El contenido del
testamento, su validez o invalidez legal se juzgan según la ley en vigor en el domicilio del
testador al momento de su muerte. El testamento constituye un acto esencialmente revocable
a voluntad del testador hasta su muerte, siendo nula toda renuncia o restricción de ese
derecho y sin que el testamento confiera ningún derecho actual a los instituidos. La
revocación de un testamento tiene que ser forzosamente hecho en otro testamento posterior
que reúna las formalidades establecidas por la ley, pero el testamento posterior sólo revoca el
anterior en cuanto sea incompatible con las disposiciones de éste. El testamento es sobre todo
un documento en el que consta a voluntad última de carácter patrimonial y otras cuestiones.
Es un acto solemne, unilateral y esencialmente irrevocable, que contiene la expresión de la
última voluntad de una persona natural. El testamento es una declaración de última voluntad,
por la que una persona dispone de sus bienes para después de su vida. La palabra testamento
tiene su origen en el vocablo latino testamentum, que según la opinión más generalizada
proviene de testatio (testimonio) y mentis (de la mente). El testamento es un acto jurídico,
esto es, un acto voluntario lícito, que tiene como fin directo producir efectos en el campo
jurídico.
ORIGEN DEL TESTAMENTO
Con el paso del tiempo, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de todo
ordenamiento social ha sido la propiedad. Entender la propiedad como un ente da particular
importancia a dicho avance en la medida en que ha permitido dejar de concebirla como algo
colectivo y pasar así a ser un “mérito” propio. De acuerdo al planteamiento de algunos
filósofos como Locke; identifica a la propiedad privada como una institución fundamental
para preservar la libertad y restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes,
mientras que Rousseau, especula que todos los males de la sociedad moderna y en especial la
desigualdad, surgen a partir de la existencia de la propiedad privada.
CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO
El testamento tiene las siguientes características esenciales:
1) Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne y revocable.
2) Es un acto de disposición patrimonial, aunque puede contener disposiciones no
patrimoniales y produce sus efectos a la muerte del testador.
Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque
el acto se limite a ellas.
También tiene las siguientes características:
a) Ser un acto mortis causa. El testamento es la última voluntad que habiendo podido
revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz), ha sido
expresada válidamente en consideración a la muerte; esto es, porque el testador hace
testamento pues precisamente quiere disponer para después de su deceso.
b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y
contenido del testamento, lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece
sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria.
En todo caso, de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados
legales, la disposición respectiva no necesariamente se invalida. En el ánimo de proteger y de
hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador, la ley la reconduce a los
límites máximos que tolera.
Siempre dentro de los marcos legales, la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión
del difunto.
c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento
atributivo de bienes o derechos. Porque en realidad el testamento en si no es
propiamente acto oneroso ni gratuito, ni nada, cuando, por ejemplo, se limita a
revocar otro testamento anterior, o cuando contiene una indicación de carácter no
patrimonial.
En lugar de gratuidad, es preferible hablar de liberalidad, que es concepto más preciso y
restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y
consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio, cuando el testamento contenga
disposiciones de tal naturaleza. Son, pues, características de la liberalidad, la ausencia de
obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente, que en el caso del
testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario.
d) El testamento es un acto individual, personalísimo y unilateral. Individual y
Personalísimo ya que la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros
colaboradores ni intermediarios, sin que esto excluya la obtención de consejo ni que
ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del
auxilio de otros.
El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se
perfecciona en su origen y existencia con la sola y única voluntad decisoria del testador.
e) El testamento es esencialmente formal. Para la validez del testamento la ley establece
tanto en los testamentos ordinarios como en los especiales ciertas formalidades, las
cuales el testador no puede dejar de lado.
f) La revocabilidad es característica consustancial al testamento. Mediante la revocación
el testador tiene la opción de cambiar las disposiciones testamentarias, ya sea en su
totalidad o parcialmente.
TIPOS DE TESTAMENTO
Según el Código Civil en su Art.1126-I. Los testamentos pueden ser solemnes y especiales:
 Solemnes: Es el que se celebra con las formalidades exigidas por la ley.
 Especiales: El que no exige otros requisitos, bastando que conste la voluntad del
otorgante en los casos determinados que la ley señala.
Desde el punto de vista de la forma, los testamentos se distinguen en solemnes u ordinarios y
especiales o privilegiados y los primeros en cerrados y abiertos.
A) TESTAMENTOS SOLEMNES
Testamentos Cerrados. - (Art. 1127 C. Civil)
Formalidades
I. El testamento Cerrado se inscribe en papel común por el mismo testador, quien,
después de firmarlo y cerrarlo, en una cubierta, personalmente la entregará al Notario ante
tres testigos vecinos manifestando de viva voz que contiene su testamento; si el testamento
está hecho a máquina de escribir o por persona de su confianza, el testador deberá rubricar en
cada una de sus hojas.
II. El Notario establecida la identidad del testador, extenderá en la cubierta el
otorgamiento, lo firmará con el testador y los testigos y luego de transcribir el otorgamiento
en su registro con la descripción o características del sobre y sello, labrará el acta respectiva
firmándola igualmente con el testador y los testigos, después de leerles su tenor. El
testamento cerrado es aquel en que el testador, sin revelar su última voluntad, declara que se
halla contenida en el pliego que, en presencia de testigos, presenta al Notario que ha de
autorizar el acto.
El testamento cerrado responde esencialmente a la exigencia de que su contenido
pueda formularse por el testador, fuera de la posibilidad de conocimiento de terceros, así
como del mismo Notario y de los testigos.
Se diferencia del público o abierto en que lo redacta el testador, escribiéndolo de su
propia mano, o también con medios mecánicos (maquina o computadora), o lo hace escribir
por otro, en todo o en parte, caso en el cual pierde su carácter secreto, en lo que se refiere al
que le coopera en la escritura, por lo menos.
De todo lo que suceda, desde la presentación del pliego por el testador, ha de dar fe el
Notario, narrándolo sucintamente en la cubierta o sobre que, necesariamente debe ofrecer un
espacio suficiente para el efecto, de todo lo cual se hará constar también en el acta que deberá
quedar en el registro notarial, cuidando de que en ambas actuaciones (actas en la cubierta y
en el registro), se señale la designación del lugar, día, hora, mes y año del otorgamiento, sean
hechas con absoluta celeridad y de manera que lo escrito no llegue a ser adulterado.
Testamento cerrado del mudo o sordomudo. - El testamento realizado por mudo o
sordomudo capaz podrá hacer testamento cerrado todo escrito y firmado de su propia mano y
al presentarlo ante el Notario y los testigos hará constar por escrito la presencia de estos en la
cubierta o sobre, que contiene su testamento, escrito y firmado por él, observándose en lo
demás lo previsto por los dos articulados anteriores en cuanto no sea contrario al artículo
presente.
Procedimiento. - (Art. 1130 C. Civil). - I. Todos los testigos deben hallarse presentes
al otorgamiento y ver la entrega del pliego cerrado. II. El pliego cerrado debe lacrarse y
sellarse en el acto de la entrega en forma que no se pueda abrir ni extraer el testamento son
rotura ni alteración. III. El testamento cerrado puede quedar en poder del Notario, del testador
o de la persona que éste elija.
El testamento para adquirir validez como testamento cerrado, debe ser entregado por
el testador personalmente, en presencia de los testigos (tres: art. 1127-I), a un Notario,
debiendo efectuarse el sellado y lacrado del pliego o del sobre, en el acto de la entrega a los
fines de la diligencia prevista en el parágrafo II del artículo 1127, que haga constar la
declaración de que el pliego o el sobre contiene el testamento del otorgante.
Se establecen tres medios a elección del testador para conservación del testamento
cerrado: conservarlo en su poder, encomendar su guarda a persona a quien tenga confianza o
depositario en la oficina del Notario autorizado para que lo guarde entre los documentos y
registros a su cargo.
Testamentos abiertos. - (Art. 1131 C. Civil) El testamento abierto se hace por escrito o de
palabra ante Notario y testigos o sólo ante éstos, manifestando el otorgante su última
voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto, quienes quedan así informadas de
la voluntad del testador. Mientras el testamento cerrado supone la forma secreta de testar, el
abierto corresponde a la forma pública de hacerlo. La diferencia está en que las disposiciones
del testador sean o no conocidas y divulgadas antes de su fallecimiento.
De acuerdo a las reglas del artículo, puede hacerse por ante Notario y tres testigos, entonces
se trata de un instrumento público; o solamente ante cinco testigos caso en el cual es
considerado como instrumento privado. Difieren únicamente en el número de testigos que
deben concurrir en una y otra eventualidad, siendo las formalidades las mismas.
El testamento público puede hacerse por escrito o de palabra. Esto supone que pueda usarse
minutas o instrucciones previas, dadas al Notario, Algunos autores juzgan conveniente el uso
de minutas, instrucciones o borradores previos, para que hechas las correcciones que estimen
necesarias el testador, la lectura se haga con menos riesgos de malas interpretaciones del
instrumento ya puesto en limpio.
Entre los requisitos, todos son inexcusables e indispensables. Cuando la voluntad se ha
expresado oralmente por el testador y reducido a escrito, la lectura es precisa a fin de
comprobarse si la redacción ha interpretado fielmente la voluntad del testador.
Si ha mediado minuta — proyecto, la lectura cumple la solemnidad de todo instrumento
público. El testamento abierto otorgado por ante Notario constituye un documento autentico
que da fe de su fecha, hasta la impugnación por falsedad de su realidad y de las
constataciones del Notario por sentencia ejecutoriada.
Requisitos para testamento abierto. - Son los siguientes:
1. Debe ser otorgado en presencia de tres testigos vecinos.
2. Que el testador, si no presenta escrito el testamento, dicte personalmente sus cláusulas
al Notario, o éste lo escriba de acuerdo a la voluntad expresada del testador en el acto.
3. Que el Notario lea en voz alta el contenido del testamento ante el testador y los
testigos y firmen todos en el mismo acto.
4. Si el testador no sabe o no puede firmar, se deje constancia de este hecho y de la
causa que se lo impide.
5. Si fuere el caso anterior, firme por el otorgante otro testigo testamentario más, a ruego
y a falta de su firma se pongan sus impresiones digitales.
6. Firmen los testigos, el Notario y si alguno de los testigos no sabe escribir, firme otro
de ellos por él, haciéndose constar el hecho; pero por lo menos dos testigos deben
saber firmar.
El testamento abierto otorgado ante testigos solamente se diferencia del otorgado ante
Notario, en dos requisitos:
1. Que sea en presencia de 5 testigos vecinos y
2. Que el testador en caso de no inscribir su testamento lo dicte personalmente a uno de
los testigos conforme su voluntad.
B) TESTAMENTOS ESPECIALES
Los testamentos especiales o privilegiados, adquieren validez a pesar de la inobservancia de
las formas ordinarias. Están sometidos a menor rigor formal que los solemnes u ordinarios. El
menor rigor, se justifica por las particulares situaciones de apremio o urgencia en las cuales
se hace el testamento, por lo cual se explica que la eficacia que le atribuye la ley, es temporal
y no surte efectos pasado cierto tiempo, desde que cesa la causa particular que impidió el uso
de las formas ordinarias.
Este artículo regula los testamentos otorgados en caso de riesgo grave y su eficacia. Son tales,
los que, en imposibilidad de utilizar las formas ordinarias, son hechos en un lugar donde
domina una epidemia o porque ocurre una calamidad pública (inundaciones, terremotos,
incendios, etc.) o un accidente. Por ejemplo, el Código Civil italiano dispone que pueda ser
autorizado el testamento por cualquier funcionario público que se halle en el lugar.
Nuestro Código Civil hace referencia a los testamentos otorgados a bordo de nave o
aeronave, en unidades militares, en acción de guerra o siendo prisionero y al ológrafo; de
militares que se encuentren o residan en fortines, campamentos o lugares alejados de centros
de población.
Código Civil (Art.1134). - (Testamento en caso de riesgo grave). Que amenaza al testador por
causa de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista, en lugar o
circunstancia que impide acudir a las formas ordinarias, el testador puede disponer su última
voluntad sea de palabra o por escrito bajo los requisitos siguientes:
1) Que se otorgue en presencia de 5 testigos o por lo menos 3 sino pueden ser habidos
los 5.
2) Que siendo en forma escrita, firman el testador y todos los testigos, aplicándose lo
previsto en el artículo anterior.
3) Que siendo en forma verbal solamente, firmen los testigos un acta del otorgamiento
con la misma previsión del inciso precedente.
4) Si tampoco se puede levantar y firmar el acta el acta valdrá como testamento verbal.
Testamentos otorgados en el extranjero. - C. Civil (Art. 1143) (Leyes a que están
sometidos) Se conformarán a las reglas convenidas en los tratados que celebre la República y
a falta de ellos, a la ley boliviana y subsidiariamente a las normas del Derecho Internacional
Privado.
1).- Los testamentos otorgados en Bolivia por súbditos extranjeros.
2).- Los testamentos otorgados en el extranjero para que surtan sus efectos en Bolivia.
II. Los bolivianos en el extranjero podrán testar de acuerdo a las formas usadas en el país
donde otorguen su testamento o de acuerdo a las leyes de Bolivia en las agencias
diplomáticas o consulares de la República.
Ley Nº 1444 de fecha 8 de febrero de 1993 y su Reglamento Consular, que en la parte
pertinente dice:
Artículo 57.- Los bolivianos en el extranjero o los extranjeros con bienes en Bolivia pueden
hacer testamento ante autoridades diplomáticas o consulares del país.
Artículo 58.- Todo testamento otorgado ante los Agentes Diplomáticos o Consulares del país,
deben enmarcarse a lo dispuesto en el Código Civil y disposiciones jurídicas pertinentes de la
República de Bolivia, bajo responsabilidad civil y penal del funcionario diplomático o
consular que realice el acto testamentario.
En caso de testamentos otorgados en el extranjero, sin intervención de os agentes
diplomáticos o consulares de Bolivia, para su validez legal, deben estar debidamente
legalizados y tramitados ante autoridad competente y tribunales de justicia con la respectiva
legalización del citado acto testamentario.
Fundamento jurídico. - Nuestro Código Civil boliviano hace referencia al testamento en
general en el artículo 1112-I al prescribir: “I. Por un acto revocable de última voluntad una
persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en
parte, dentro de lo permitido por la ley, para que ese acto tenga efecto después de su muerte.
La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal, si ha lugar. II. Los
testamentos también pueden contener disposiciones de carácter no patrimonial.
Recogiendo partes importantes del concepto, se habla de una persona que tenga capacidad, tal
y como lo señala el artículo 1118 del Código Civil (capacidad para testar). Toda persona
residente en el territorio nacional puede testar libremente excepto aquellas a quienes la ley les
prohíbe esta facultad.
POR QUE ES RECOMENDABLE HACER UN TESTAMENTO
Es importante hacerlo antes de que sobrevenga cualquier enfermedad o accidente porque es la
mejor manera de poder ordenar los deseos, ya que se hace constar de forma legal la voluntad,
facilitando la transmisión de los bienes y evitando problemas a familiares y allegados.
QUE PASA SI NO HAY TESTAMENTO HECHO
Si no hay testamento es la ley la que designa a los herederos, siguiendo un orden de
parentesco: primero hijos o descendientes. Después, en función de la comunidad autónoma,
iría:
 al cónyuge viudo o pareja estable,
 ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado (por ejemplo, en Cataluña) o
ascendientes,
 viudo o pareja estable
 colaterales hasta el cuarto grado (Derecho Común).
En ausencia de herederos forzosos, la ley designa como heredero al Estado o a la Comunidad
Autónoma, como es el caso de Cataluña.
VENTAJAS DEL TESTAMENTO
 Control de distribución de bienes: El testamento permite a una persona expresar sus
deseos específicos sobre cómo deben distribuirse sus bienes después de su
fallecimiento, lo que puede ayudar a evitar conflictos entre los herederos.
 Designación de herederos: Permite designar quiénes serán los herederos de la
propiedad, evitando disputas y asegurando que los bienes pasen a las personas
elegidas por el fallecido.
 Nombramiento de un albacea: El testamento permite designar a una persona de
confianza como albacea, quien será responsable de llevar a cabo las disposiciones del
testamento y gestionar la distribución de los bienes.
 Protección de derechos sucesorios: Puede ayudar a proteger los derechos sucesorios
de los cónyuges, hijos u otros familiares, asegurando que reciban la parte que les
corresponde según la voluntad del fallecido.
DESVENTAJA DEL TESTAMENTO

 Proceso legal: Aunque el testamento es una herramienta útil, su ejecución implica un


proceso legal que puede llevar tiempo y requerir la intervención de un abogado. Esto
puede generar costos adicionales y retrasos.
 Costos asociados: La redacción y registro de un testamento pueden tener costos
asociados, y estos costos pueden variar según el tipo de testamento y la complejidad
de las disposiciones.
 Impuestos sucesorios: Dependiendo de las leyes fiscales vigentes, la herencia puede
estar sujeta a impuestos sucesorios. Esto puede afectar la cantidad de bienes que
finalmente reciban los herederos.
 Posible impugnación: Aunque el testamento refleja los deseos del difunto, aún puede
ser impugnado por familiares u otras partes que consideren que no se cumplen ciertos
requisitos legales o que existen irregularidades.
CAPACIDAD PARA TESTAR
De las disposiciones de esta sección, se puede inferir que una sola cualidad esencial parece
exigirse en el que trate de hacer testamento, la que goce de capacidad intelectual. Aunque las
legislaciones varían respecto a la edad en que se s en capaces para tal acto de disposición
todas coinciden, en que el otorgamiento del testamento supone exclusivamente la plenitud de
la razón, capacidad de la mente, dejando ya de tener cabida en el Derecho moderno las
incapacidades propias de las costumbres inhumanas ya superadas como las relativas a la
esclavitud y a la muerte civil. Siendo la capacidad jurídica atributo inseparable de la persona
humana y así como, de manera general, la capacidad jurídica es la regla, así también, según el
precepto que ahora se explica, es regla la capacidad de testar, salvo la específica idoneidad
exigida en relación a las formas y clases de testamentos.
INCAPACIDAD PARA TESTAR
El C. Civil en su Art. 191 dice que están incapacitados para testar:
1) Los menores que no han cumplido la edad de 16 años.
2) Los interdictos.
3) Quienes no se hallen en su sano juicio, por cualquier causa, al hacer el testamento.
4) Los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir.
Las incapacidades para testar se han reducido considerablemente. La regla general, es que
desde los dieciséis años y en condiciones normales de raciocinio, se entiende que una persona
es apta para otorgar un testamento. Por ello, se observará que ya en los primeros renglones de
todo testamento, se empieza a dar, con las indispensables frases de hallarse el testador en el
pleno uso y goce de sus facultades mentales y con capacidad para realizar el acto. Según el
artículo 1120 del Código ya citado, para calificar la incapacidad de testar se atiende
únicamente al tiempo en que se otorga el testamento.
REQUISITOS GENERALES PARA TESTAR
 Cédula de Identidad del testador.
 Datos de identidad de los herederos y/o legatarios (recomendable).
 Testador con capacidad de obrar, hábil por ley.
 Tres testigos vecinos, mayores de edad, con capacidad de obrar o hábiles por ley, no
familiares.
 Documentos de propiedad del testador, de los bienes muebles o inmuebles que desea
distribuir entre sus herederos y/o legatarios (recomendable).
 Un testigo a ruego, mayor de edad y con capacidad de obrar, en caso de que el
testador o uno de los testigos testamentarios no pueda o no sepa firmar.

NULIDAD DEL TESTAMENTO


En principio es importante aclarar al lector que la nulidad de testamento en Bolivia, implica
la ineficacia del mismo, a causa del incumplimiento de requisitos de fondo o de forma
establecidos en la ley para su validez. Dicho de otra manera, si un testamento es declarado
nulo se considera que el mismo no produce efectos jurídicos.
NULIDAD DEL TESTAMENTO EN BOLIVIA
Conforme el artículo 1207 del Código Civil un testamento es nulo cuando:
a) es otorgado sin las formalidades expresamente previstas en el código civil
b) cuando el testamento ha sido celebrado sin contemplar los requisitos de fondo
exigidos por el testador, el instituido o en el testamento mismo.
En el primer caso, estamos en presencia de testamentos celebrados con inobservancia de
formas legales. Por ejemplo: cuando en un testamento cerrado no interviene el notario o el
número de los testigos era interior al señalado en la ley. En el segundo caso, estamos frente a
situaciones mucho más graves, por ejemplo: cuando el testamento afecta la legítima de uno
de los herederos o cuando el otorgante es menor de 16 años o adolece de un estado de
interdicción o incapacidad mental.
ASPECTOS CLAVES DE LA NULIDAD DE TESTAMENTO EN BOLIVIA
En todo caso, la declaración de nulidad debe ser analizada cuidadosamente distinguiendo por
la autoridad judicial, pues la ley establece que si la nulidad afecta sólo a alguna o algunas
disposiciones del testamento, son válidas las restantes. En otras palabras, si solo una parte del
testamento contiene un vicio de nulidad que no afecta a todo el testamento en su conjunto, no
es posible asumir que por esta parte nula, todo el testamento debe ser anulado. Por el
contrario, las partes restantes se consideran válidas si no contradicen la norma.
Finalmente, es importante acotar que la posibilidad de que uno de los herederos plantee la
nulidad del testamento prescribe en el plazo de cinco años computables desde el día en que se
conoció el testamento. De hecho, cuando los herederos son notificados con un testamento que
contiene un vicio de nulidad y a pesar de ello, los mismos ejecutan dicho testamento a
sabiendas de un motivo de nulidad, entonces se presume su aceptación del testamento y por
ende su renuncia a interponer la nulidad para prevalerse de ella.
MARCO LEGAL
NORMATIVA VIGENTE EN BOLIVIA
TITULO III
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
CAPITULO I
DEL TESTAMENTO EN GENERAL
ARTÍCULO 1112. (NOCIÓN). -
I. Por un acto revocable de última voluntad una persona capaz puede declarar obligaciones o
disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley, para
que ese acto tenga efecto después de su muerte. La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de
la sucesión legal, si ha lugar.
II. Los testamentos también pueden contener disposiciones de carácter no patrimonial.
ARTÍCULO 1113. (HERENCIA Y LEGADO).-
I. El testador puede disponer de sus bienes sea en calidad de herencia o sea en calidad de
legado.
II. Cualquiera sea su denominación, las disposiciones testamentarias que comprenden la
universalidad o una parte alícuota de los bienes del testador, son a título universal y atribuyen
la calidad de heredero; y las disposiciones que comprenden solamente una suma de dinero o
uno o más bienes determinados, son a título particular y atribuyen la calidad de legatario. Sin
embargo, si por el propio testamento resulta clara la voluntad del testador para asignar como
parte alícuota del patrimonio un bien determinado o un grupo de bienes, la disposición se
tendrá a título universal.
ARTÍCULO 1114. (TESTAMENTO CONJUNTO O MANCOMUNADO).- El
testamento es un acto unipersonal. No pueden testar en el mismo documento dos o más
personas, ni en beneficio recíproco, ni en favor de un tercero.
ARTÍCULO 1115. (CARÁCTER PERSONALÍSIMO DEL TESTAMENTO).- El
testamento es un acto personalísimo; no se podrá testar por poder o encargo, ni dejarse al
arbitrio de un tercero la institución de heredero o legatario, o la determinación de bienes o
cuotas que hayan de recibir.
ARTÍCULO 1116. (INTERPETACION DE LAS DISPOSICIONES
TESTAMENTARIAS). - Las disposiciones testamentarias se entenderán según su expreso
sentido literal. En caso de duda, la interpretación se ajustará a lo que resulte más conforme
con la intención o voluntad del testador, al tenor del testamento, en el marco de la ley.
ARTÍCULO 1117. (DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS CONTRARIAS A
DERECHO). - Las disposiciones del testamento contrarias a derecho no surten efecto
alguno, sin que por eso invaliden o perjudiquen las que estén encuadradas a la ley.
CAPITULO II
DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR Y PARA RECIBIR POR TESTAMENTO
SECCION I
DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR
ARTÍCULO 1118. (CAPACIDAD PARA TESTAR). - Toda persona residente en el
territorio nacional puede testar libremente excepto aquellas a quienes la ley prohíbe esta
facultad.
ARTÍCULO 1119. (INCAPACES PARA TESTAR). - Están incapacitados para testar:
1. Los menores que no han cumplido la edad de 16 años.
2. Los interdictos.
3. Quienes no se hallen en su sano juicio, por cualquier causa, al hacer el testamento.
4. Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir.
ARTÍCULO 1120. (CALIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD).- Para calificar la
incapacidad de testar se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento.
SECCION II
DE LA CAPACIDAD PARA RECIBIR POR TESTAMENTO
ARTÍCULO 1121. (REGLA GENERAL). -
I. Toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es incapaz o
indigna para ese efecto.
II. Pueden también ser herederos los hospitales, las casas de enseñanza o beneficencia y las
instituciones o personas colectivas, si no se hallan prohibidas por la ley.
ARTÍCULO 1122. (INCAPACES PARA RECIBIR POR TESTAMENTO).- Son
incapaces para recibir por testamento:
1. Los que no estén concebidos al morir el testador y los concebidos que no nacen con vida.
Se exceptúa el caso previsto en el parágrafo III del artículo 1008.
2. Los indignos o desheredados por declaración judicial.
3. Cualesquiera entidades o instituciones no permitidas por las leyes o que no sean personas
jurídicas, excepto cuando el testamento disponga que se organice una nueva corporación o
fundación, sujeta al correspondiente trámite legal.
4. El notario y los testigos del testamento; la persona que a ruego lo escribe y el intérprete; el
cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de los mismos.
5. El médico o profesional y el ministro del culto que asistieron al testador durante su última
enfermedad, si entonces hizo su testamento, y en iguales circunstancias la iglesia o
comunidad a la que dicho ministro pertenezca, y los que vivan en su compañía; el abogado
que lo asistió en su otorgamiento, y los parientes indicados en el artículo anterior, excepto si
son herederos legales.
6. Los tutores o curadores y albaceas y sus parientes en los grados arriba previstos, a no ser
que hubieran sido instituidos antes de la designación para el cargo o después de aprobadas las
cuentas de su administración, excepto si son herederos legales.
ARTÍCULO 1123. (PERSONAS INTERPUESTAS). -
I. Toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, aún cuando se
haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso y se haya hecho bajo el
nombre de personas interpuestas. Son reputadas personas interpuestas, para este
efecto, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y los hermanos de la
persona incapaz, salvando los casos contemplados en el artículo precedente. II.
Las personas interpuestas deberán devolver los frutos percibidos de los bienes,
desde que entraron en posesión de ellos.
II. ARTÍCULO 1124. (OTROS CASOS DE INCAPACIDAD).- I. Son también
incapaces de recibir por testamento quienes, designados en él como tutores,
curadores o albaceas, no hayan, sin justo motivo, aceptado o desempeñado el
cargo, o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su ejercicio.
II. Igualmente quienes, llamados por la ley a ejercer la tutela legítima, hubiera sin justo
motivo rehusado ejercerla, son incapaces de heredar a los incapaces de quienes debían ser
tutores.
ARTÍCULO 1125. (DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA INCAPACIDAD).-
I. La declaración judicial de incapacidad debe promoverse por el interesado legítimo, dentro
de los dos años desde la posesión de la herencia. Quedarán salvados los contratos que en el
ínterin hubiesen afectado a los bienes, si es que el otro contratante obró de buena fe.
II. El incapaz en todo caso resarcirá a los otros herederos por los daños causados.
CAPITULO III
DE LAS DIVERSAS CLASES DE TESTAMENTOS
SECCION I
DE LAS CLASES DE TESTAMENTOS
ARTÍCULO 1126. (CLASES DE TESTAMENTOS).-
I. Los testamentos pueden ser solemnes y especiales: solemne es el que se celebra con las
formalidades exigidas por la ley; especial, el que no exige otros requisitos, bastando que
conste la voluntad del otorgante en los casos determinados que la ley señala.
II. Los testamentos solemnes pueden ser cerrados o abiertos.
SECCION II
DE LOS TESTAMENTOS SOLEMNES
SUBSECCION I
DE LOS TESTAMENTOS CERRADOS
ARTÍCULO 1127. (FORMALIDADES).-
I. El testamento cerrado se escribe en papel común por el mismo testador quien, después de
firmarlo y cerrarlo, en una cubierta, personalmente la entregará al notario ante tres testigos
vecinos manifestando de viva voz que contiene su testamento; si el testamento está hecho en
máquina de escribir o por persona de su confianza, el testador deberá rubricar en cada una de
sus hojas.
II. El notario, establecida la identidad del testador, extenderá en la cubierta el otorgamiento,
lo firmará con el testador y los testigos, y luego de transcribir el otorgamiento en su registro
con la descripción o características del sobre y sello, labrará el acta respectiva firmándola
igualmente con el testador y los testigos, después de leerles su tenor.
ARTÍCULO 1128. (OTRAS FORMALIDADES).-
I. Si alguno de los testigos no supiere escribir, firmará otro de los testigos por él y aún por el
testador que se hallare en el mismo caso. Dos testigos por lo menos deben saber escribir. El
testador hará constar si el testamento está o no escrito, firmado y rubricadas sus hojas por él;
en caso de no haberlo firmado por no saber o no poder, lo manifestará en el acto de entrega
declarando el motivo, y si está enterado de todo su tenor, de todo lo cual se dejará constancia
en el acta del otorgamiento.
II. Quienes no sepan o no puedan leer no podrán hacer testamento cerrado.
ARTÍCULO 1129. (TESTAMENTO CERRADO DEL MUDO O SORDOMUDO).- El
mudo o sordomudo capaz podrá hacer testamento cerrado, todo escrito y firmado de su propia
mano, y al presentarlo ante el notario y los testigos hará constar por escrito a presencia de
éstos en la cubierta o sobre, que contiene su testamento, escrito y firmado por él,
observándose en lo demás lo previsto por los dos articulados anteriores en cuanto no sea
contrario al artículo presente.
ARTÍCULO 1130. (ENTREGA DEL TESTAMENTO CERRADO).-
I. Todos los testigos deben hallarse presentes al otorgamiento y ver la entrega del pliego
cerrado.
II. El pliego cerrado debe lacrarse y sellarse en el acto de la entrega en forma que no se pueda
abrir ni extraer el testamento sin rotura o alteración.
III. El testamento cerrado puede quedar en poder del notario, del testador o de la persona que
éste elija.
SUBSECCION II
DE LOS TESTAMENTOS ABIERTOS
ARTÍCULO 1131. (TESTAMENTO ABIERTO).- El testamento abierto se hace por
escrito o de palabra ante notario y testigos o sólo ante éstos, manifestando el otorgante su
última voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto, quienes quedan así
informadas de la voluntad del testador.
ARTÍCULO 1132. (TESTAMENTO ABIERTO OTORGADO ANTE NOTARIO).- El
testamento abierto otorgado ante notario se hará con las formalidades de toda escritura
pública y los requisitos siguientes:
1. Que sea otorgado en presencia de tres testigos vecinos.
2. Que el testador, si no presentare escrito el testamento, dicte personalmente sus
cláusulas al notario o éste lo escriba de acuerdo con la voluntad expresada del
testador en el acto.
3. Que en todo caso se lea en voz alta el contenido del testamento ante el testador
y los testigos y firmen todos en el mismo acto.
4. Que si el testador no sabe o no puede firmar, se deje constancia de este hecho
y de la causa que le impide.
5. Que en el caso precedente, firme por el otorgante otro testigo testamentario
más, a ruego, y a falta de su firma se pongan las impresiones digitales del
testador.
6. Que firmen los testigos y el notario y si alguno de los testigos no supiere
escribir, firme otro de ellos por él, haciéndose constar el hecho; pero cuando
menos debe haber la firma propia de dos testigos instrumentales.
ARTÍCULO 1133. (TESTAMENTO ABIERTO, OTORGADO ANTE TESTIGOS
SOLAMENTE). - El testamento abierto otorgado sólo ante testigos, exige los requisitos
siguientes:
1. Que sea otorgado en presencia de cinco testigos vecinos, y no pudiendo ser habidos en el
lugar cinco, por lo menos tres testigos vecinos.
2. Que el testador, si no presentare escrito el documento, dicte personalmente las cláusulas en
el acto a uno de los testigos o que un testigo lo escriba conforme a la voluntad del testador.
3. Que se observen las demás formalidades señaladas en el artículo precedente.
SECCION III
DE LOS TESTAMENTOS ESPECIALES
ARTÍCULO 1134. (TESTAMENTO EN CASO DE RIESGO GRAVE). - En caso de
riesgo grave que amenaza al testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidente o
enfermedad imprevista, en lugar o circunstancia que impide acudir a las formas ordinarias el
testador puede disponer su última voluntad sea de palabra o por escrito, bajo los requisitos
siguientes:
1. Que se otorgue en presencia de cinco testigos o por lo menos tres si no pueden ser
habidos los cinco.
2. Que siendo en forma escrita, firmen el testador y todos los testigos, aplicándose lo
previsto en el artículo anterior.
3. Que siendo en forma verbal solamente, firmen los testigos un acta del otorgamiento
con la misma previsión del inciso precedente.
4. Si tampoco se puede levantar y firmar el acta, valdrá como testamento verbal.
ARTÍCULO 1135. (EFICACIA DEL TESTAMENTO OTORGADO EN CASO DE
RIESGO GRAVE). -
I. La eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave sólo tendrá efecto si el
testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los tres meses de haber
cesado la causa que le indujo a testar.
II. Si el testador muere en ese intervalo, el testamento escrito o el acta se depositará
bajo constancia ante un notario, en su caso el más próximo, quien deberá informar
a los interesados.
III. Si el testamento es sólo verbal, cualquiera de los testigos informará a la autoridad
judicial más cercana, para los efectos del caso.
ARTÍCULO 1136. (TESTAMENTO A BORDO DE NAVE O AERONAVE Y SU
EFICACIA). -
I. Los viajeros a bordo de nave marítima, fluvial, lacustre o aérea pueden testar
durante el viaje ante el capitán o comandante de ella o, a falta de éste, ante quien
le sigue en rango inmediato, en presencia de por lo menos tres testigos,
observándose en lo demás y en cuanto sea aplicable según el caso, lo prescrito
sobre los testamentos cerrados, abiertos o verbales, debiendo anotarse el
otorgamiento en el diario de a bordo.
II. La eficacia de esta clase de testamento surte efecto únicamente si el testador
muere durante el viaje; en caso contrario caducará pasados treinta días del
desembarco en un lugar donde el testador pueda acudir a las formas ordinarias de
testar.
ARTÍCULO 1137. (TESTAMENTO MILITAR). -
I. Los militares, los asimilados a las fuerzas armadas en general y los
movilizados, en campaña, pueden testar ante el jefe de la unidad militar y
en presencia de tres testigos, firmando la disposición testamentaria todos
ellos y haciéndose constar por qué no firma el testador, si no supiera o no
pudiera firmar.
II. El testamento se anotará en el libro de novedades o partes de la unidad y se
transmitirá por orden regular al ministerio respectivo, para su depósito en
el archivo y la comunicación correspondiente a los interesados.
ARTÍCULO 1138. (EFICACIA DEL TESTAMENTO MILITAR). - El testamento militar
otorgado de acuerdo al artículo anterior, sólo tendrá eficacia por el tiempo que dure la
campaña y caducará pasados tres meses del retorno a un lugar donde se pueda acudir a las
formas ordinarias de testar.
ARTÍCULO 1139. (TESTAMENTO MILITAR EN ACCIÓN DE GUERRA O SIENDO
PRISIONERO). -
I. El militar y en general el movilizado en caso de campaña pueden, al entrar
en acción o estando heridos en el campo de batalla, declarar su última
voluntad ante dos testigos o compañeros de armas, o entregarles el pliego
que la contenga, firmado de su puño y letra.
II. Esta disposición es también aplicable en su caso a los prisioneros de
guerra.
ARTÍCULO 1140. (EFICACIA DEL TESTAMENTO MILITAR EN ACCIÓN DE
GUERRA). - El testamento otorgado de acuerdo al artículo precedente no surtirá efectos si el
testador sobrevive a las circunstancias en que lo otorgó. Si acaece la muerte en esas
circunstancias, los testigos deben comunicar la última voluntad del testador al superior
respectivo o entregarle el pliego recibido, bajo sus firmas, para que por orden regular se haga
saber a los interesados.
ARTÍCULO 1141. (TESTAMENTO OLÓGRAFO). -
I. Los militares, policías, soldados, personal civil en servicio de la República,
misioneros, exploradores, investigadores, científicos y técnicos que se encuentren
o residan en fortines, campamentos o lugares alejados de centros de población
pueden testar en su cartera o en papel suelto. Si lo escrito en la cartera o en papel
suelto lleva fecha y firma y es todo de su propia letra, vale lo que disponga,
aunque no haya testigos, comprobada que sea la autenticidad de la letra, firma y
fecha.
II. El testamento otorgado de acuerdo al parágrafo anterior caducará pasados treinta
días de haber retornado el testador a un lugar donde pueda acudir a las formas
ordinarias de testar.
ARTÍCULO 1142. (TESTAMENTO DE CAMPESINOS). - Los campesinos y otras
personas que vivan en lugares distantes y sin facilidad de comunicación, pueden otorgar sus
testamentos en una de las formas contenidas en este Código o hacerlo en su idioma propio
sujetándose a sus usos, con tal que no sean contrarios al orden público y a las buenas
costumbres.
SECCION IV
DE LOS TESTAMENTOS DE EXTRANJEROS O CELEBRADOS EN PAIS
EXTRANJERO
ARTÍCULO 1143. (LEYES A QUE ESTÁN SOMETIDOS). -
I. Se conformarán a las reglas convenidas en los tratados que celebre la República y,
a falta de ellos, a la ley boliviana, y subsidiariamente a las normas del Derecho
Internacional Privado:
1. Los testamentos otorgados en Bolivia por súbditos extranjeros.
2. Los testamentos otorgados en el extranjero para que surtan sus efectos en
Bolivia.
II. Los bolivianos en el extranjero podrán testar de acuerdo a las formas usadas en el
país donde otorguen su testamento, o de acuerdo a las leyes de Bolivia en las
agencias diplomáticas o consulares de la República.
ARTÍCULO 1144. (TESTAMENTO DE PERSONA QUE IGNORA EL IDIOMA
CASTELLANO). -
I. La persona que ignore el idioma castellano puede testar en su lengua propia
mediante testamento cerrado. Para el cumplimiento de las formalidades previstas
en los artículos 1127 y 1128 concurrirán dos intérpretes designados por el
testador, además de los testigos.
II. Si lo hace en testamento abierto, concurrirán además de los testigos, dos
intérpretes designados por el testador, quienes traducirán su voluntad.
III. En ambos casos se cumplirá con las formalidades y requisitos exigidos para la
clase de testamento que se otorgue.
CAPITULO IV
DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS
ARTÍCULO 1145. (CONDICIONES PARA SER TESTIGO TESTAMENTARIO). -
Para ser testigo testamentario se requiere ser mayor de edad de uno u otro sexo, hallarse en el
goce de los derechos civiles y conocer al testador.
ARTÍCULO 1146. (INHABILIDAD PARA SER TESTIGO). - No pueden ser testigos:
1. Quienes se hallen privados de la razón por cualquier causa, y en general los
dementes declarados.
2. Los ciegos, los sordos y mudos.
3. Los ascendientes y descendientes del testador o su cónyuge.
4. Los herederos o legatarios, ni sus parientes dentro del tercer grado, ni los
albaceas.
5. Los parientes del notario, dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, ni los dependientes de su oficina.
6. En general quienes tengan interés directo en el testamento.
7. Quienes hayan sido condenados por delito de falsedad o perjurio.
ARTÍCULO 1147. (PERMANENCIA DE LOS TESTIGOS EN EL
OTORGAMIENTO). -
I. Los testigos permanecerán reunidos en un mismo lugar y continuando un mismo
acto desde el principio hasta el fin del otorgamiento, debiendo ver y oír al testador
y entender bien cuanto diga. Si el testador no habla el idioma castellano, se estará
a lo dispuesto en el artículo 1144.
II. Puede interrumpirse el otorgamiento, mas para continuarlo es indispensable la
presencia de los mismos testigos y, en el caso del artículo 1144, de los mismos
intérpretes.
CAPITULO V
DE LA APERTURA, COMPROBACION Y PUBLICACION DE LOS
TESTAMENTOS
ARTÍCULO 1148. (DE LA APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO). - Muerto
quien hizo testamento cerrado y acreditada la muerte, si alguien que se cree con interés pide
su apertura, el juez mandará si el testamento no se ha presentado aún, lo entregue el
depositario, se reúnan los testigos y reconozcan sus firmas en el pliego, así como los cierres y
sellos, y se presente el acta notarial del otorgamiento. Se abrirá ante los testigos y el notario,
y, leído, ordenará el juez se publique, se reduzca a escritura y se protocolice.
ARTÍCULO 1149. (PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL TESTAMENTO
ABIERTO). -
I. Si el testamento abierto es otorgado ante testigos solamente, los interesados lo
presentarán al juez para que examinando a los testigos, lo declare por tal y mande
se protocolice.
II. El testamento abierto otorgado ante notario y testigos, no necesita de nueva
protocolización.
ARTÍCULO 1150. (COMPROBACIÓN DEL TESTAMENTO VERBAL). - Para el
testamento verbal se practicarán las mismas diligencias, pero se requiere que las
declaraciones de todos los testigos o la mayoría sean uniformes sobre el contenido del
testamento verbal, y se requiere además la certificación del notario si hubiese intervenido. No
existiendo esa mayoría o si los testigos difieren en cosas sustanciales, el testamento es nulo.
ARTÍCULO 1151. (COMPROBACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DE
TESTAMENTOS ESPECIALES). - Los testamentos especiales estarán sujetos para su
comprobación a las previsiones contempladas en este capítulo, según sean escritos o verbales,
en cuanto les sean aplicables, ordenándose después la protocolización respectiva.
ARTÍCULO 1152. (ABONO DE TESTIGOS). - Si para el reconocimiento y examen
previstos en los artículos 1148 y 1149 los testigos han muerto, o están ausentes o no pueden
comparecer, mandará el juez levantar una información sumaria sobre si las firmas de los
fallecidos o ausentes son o no las mismas que aparecen en el testamento y si ellos estuvieron
en la fecha y lugar donde se otorgó; siendo abonadas, se reducirá a escritura pública.
ARTÍCULO 1153. (COMPROBACIÓN DEL TESTAMENTO EN LENGUA
DIFERENTE A LA ESPAÑOLA). - Si el testamento cerrado ha sido escrito en lengua
extranjera o diferente a la española, el juez nombrará dos traductores que juramentados lo
viertan a ésta, para reducirlo a escritura pública y protocolizarlo.
CONCLUSION
En conclusión, el informe aborda detalladamente el concepto, origen, características y tipos de
testamentos, así como las formalidades y procedimientos asociados. Se destaca la importancia de
realizar un testamento, ya que permite a una persona expresar sus deseos sobre la distribución de sus
bienes y designar herederos, evitando posibles conflictos y proporcionando un control más preciso
sobre la sucesión. Se resalta la necesidad de hacerlo en un momento adecuado, antes de enfrentar
enfermedades o accidentes.

El informe también aborda la capacidad para testar y las situaciones de incapacidad, así como los
requisitos generales para llevar a cabo un testamento. Se mencionan las ventajas y desventajas del
testamento, destacando la importancia de considerar los posibles costos y la posibilidad de
impugnación.

Se aborda la nulidad del testamento, indicando las circunstancias en las que un testamento puede
considerarse nulo, ya sea por la falta de cumplimiento de formalidades o por la omisión de requisitos
de fondo. Se subraya la importancia de analizar cuidadosamente la declaración de nulidad,
distinguiendo entre partes afectadas y partes válidas del testamento. Además, se destaca que la
posibilidad de impugnar un testamento por nulidad tiene un plazo de prescripción de cinco años desde
que se conoció el testamento.
BIBLIOGRAFIA
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%20la%20herramienta,cuando%20nosotros%20ya%20no%20estemos.
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%20testamento%20en%20Bolivia%20es,para%20despu%C3%A9s%20de
%20su%20muerte

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