1. ¿Hasta cuándo puede plantearse la nulidad de la subasta?
2. Explique en qué casos se produce la caducidad de la prueba testimonial.-
3. Enumere tres casos en los que procede la diligencia preliminar.-
4. Desarrolle recurso de revocatoria: Contra que providencias procede, plazo, trámite, traslado.
5. Explique en qué consiste la notificación tácita
6. ¿Cuáles son los trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo? Enumere tres títulos ejecutivos.
7. Mencione cuales son las reglas generales de las audiencias. Requisitos que debe contener la
demanda (forma).
8. Concepto de notificación por medio de ministerio de la ley. Días que opera. ¿Qué pasa si el día que
debió operar es feriado o inhábil?
9. Explique la diferencia entre recurso de apelación concedido en relación y concedido libremente.
10. Requisitos para la procedencia de una medida cautelar. Ejemplifique.
11. Recurso de aclaratoria: Procedencia y plazo.
12. Concepto de litisconsorcio. Clases.
13. Enumere cuatro excepciones previas del juicio ordinario. Desarrolle excepción de falta de
personería.
14. Prueba confesional: Oportunidad para el ofrecimiento. Confesión ficta. Forma de las posiciones y
forma de las contestaciones.
15. Desarrolle prueba documental. Concepto, plazo para el ofrecimiento, documento en poder de las
partes.-
16. Inhibición general de bienes: Procedencia. Requisitos.
17. ¿Qué es la reconvención? ¿Contra quién procede?
18. Enumere los medios anormales de terminación del proceso. Desarrolle transacción.-
19. Requisitos que debe contener la reconvención.-
20. ¿Cuando se tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado? Ejemplifique.-
21. Enumere las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. Desarrolle inhabilidad de título.
22. Mencione las facultades ordenatorias e intructorias del Juez.-
23. ¿Cuando se tiene por desistida la prueba pericial?
24. Si la parte que actúa por apoderado fallece ¿Cómo se comprueba el hecho y que trámite aplicará el
Juez?
25. Rebeldía: Forma de la declaración, efectos, notificaciones , medidas precautorias, comparecencia del
rebelde.-
26. ¿Qué requisitos debe contener la contestación de demanda?
27. Si un bien es rematado en pública subasta ¿cómo se perfecciona la venta?
28. ¿Cuándo procede la acumulación de procesos? ¿Hasta cuando pueden solicitarla las partes?
29. Defina juicio ejecutivo.
30. Enumere cuatro medios de prueba. Desarrolle prueba testimonial.
31. Desarrolle el recurso de reposición: Procedencia, plazo, forma, trámite.
32. Explique de que se trata el desistimiento del proceso y del derecho. Diferencia que existe entre
ambos.
33. Mencione que resoluciones judiciales conoce. Desarrolle los requisitos que debe contener la
sentencia definitiva de primera instancia.
34. Defina la figura de gestor judicial. En qué casos procede, plazo para ratificar la gestión, efectos de
la misma.
35. Requisitos para la procedencia de un embargo preventivo. Enumere tres de los casos estipulados
en el CPCC.
36. Desarrolle la prueba de informes: Procedencia, recaudos y plazos para la contestación, retardo,
atribuciones de los letrados patrocinantes.
37. Recurso de apelación: procedencia, formas y efectos, plazo.
38. ¿Es lo mismo jurisdicción que competencia? Fundamente su respuesta.
39. Enumere las excepciones que se pueden oponer en el juicio ejecutivo. Desarrolle inhabilidad de
título.
40. Enumere las causales de recusación de los jueces.
41. Si la parte que actúa personalmente fallece. ¿Cómo se comprueba el hecho y que trámite aplicará el
Juez?
42. Es el principio procesal en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la
función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del
juez. El concepto antes indicado ¿Con qué principio procesal se relaciona? Desarrolle el
concepto del mismo.
43. Si se inicia una medida cautelar en forma previa a la promoción del juicio principal, y
posteriormente éste nunca es iniciado ¿Que sucede con dicha medida?
44. Desarrolle prueba documental e informativa ¿Cuál es la diferencia entre ambas ?
45. Enumere cinco deberes de los jueces.-
46. De el concepto de fuentes del derecho. Desarrolle doctrina y jurisprudencia.-
47. Enumere cinco excepciones previas que se pueden interponer en un juicio de conocimiento.
Explique en qué consiste la excepción de falta de personería.-
48. Explique en qué casos se produce la caducidad de la prueba informativa.-
49. “Los resultados de la actividad de las partes – cualquiera de ellas – se incorporan definitivamente al
proceso, influyéndose recíprocamente, por lo que su eficacia no depende de la parte de la cual
provenga, sino de los efectos que produzca”. La frase descripta, ¿Con que principio procesal se
relaciona? Defínalo.-
50. Explique los dos casos en los que se produce la caducidad de una medida cautelar.-
51. Desarrolle prueba de testigos: Concepto, oportunidad para el ofrecimiento, personas que pueden ser
citadas, testigos excluidos.-
52. ¿Cuál es el Juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre varios inmuebles que se
encuentran en diferentes jurisdicciones?
53. “Toda cuestión resuelta en el litigio, sin que haya sido atacada idóneamente en tiempo oportuno
por la vía adecuada adquiere firmeza y no puede ser revocada en el mismo proceso”. La frase
transcripta, ¿con que principio procesal se vincula? Defínalo.-
54. ¿Cuál es el plazo para contestar un traslado si la providencia no señala uno específico?
55. Mencione cuatro casos en los que cesa la representación de los apoderados.
56. ¿En qué casos procede el Juicio ejecutivo? Mencione tres títulos ejecutivos.-
57. En qué casos se tiene por desistida la prueba testimonial.-
58. Concepto de tercero interviniente. Clases.
59. “…Este aspecto importa evitar que la irrazonable prolongación en el tiempo de los procesos
terminen, en definitiva, por hacer tardía la tutela de los derechos comprometidos” La frase
transcripta ¿Con que principio procesal se relaciona? Defínalo.-
60. ¿Qué efecto tiene la medida cautelar decretada por un juez incompetente?
61. Mencione cinco providencias que deben notificarse en forma personal o por cédula.-
62. ¿En qué casos es apelable la sentencia de remate?
BOLILLA I
1.- De el concepto de fuentes del derecho procesal. Explique doctrina y costumbre.
FUENTES DEL DERECHO son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación,
modificación o extinción de normas jurídicas.
Constituyen fuentes del Derecho Procesal, la constitución, la ley, los tratados
internacionales, las leyes procesales que regulan procedimientos (ley de concurso y
quiebra por ejemplo), la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
Son criterios objetivos que pueden ser invocados por los jueces a través o durante el
desarrollo del proceso.-
Constituyen fuentes del derecho procesal:
1.- PRIMARIA. Ley- costumbre.-
2. SECUNDARIA. Doctrina- Jurisprudencia.-
A) Vinculante. Son obligatorias para el Juez, Ley- Jurisprudencia plenaria.-
B) No Vinculante. No son obligatorias para el juez, Jurisprudencia Simple, Costumbre,
Doctrina
DOCTRINA: Se entiende por doctrina jurídica la opinión de los juristas prestigiosos
sobre una materia concreta, aunque no es una fuente formal del Derecho. En el siglo
XIX fue Savigny quien exaltó la trascendencia de la doctrina de los juristas. (La doctrina
enseña “a priori” sobre la cuestión que debe resolver el juez y la jurisprudencia enseña
“a posteriori”).
Son opiniones tratados, obras de los autores sobre tópicos jurídicos el cual no tiene
fuerza vinculatoria para el juez, pero es común que los jueces al fundar sus sentencias
citen la opinión de los autores.-
COSTUMBRE: Es el uso implantado en una comunidad y considerado por ella como
jurídicamente obligatoria. Es la observancia constante y uniforme de un cierto
comportamiento por los miembros de una comunidad, con la convicción de que
responde a una necesidad jurídica. Es una fuente obligatoria que el juez no puede dejar
de observar.-
Es toda norma creada espontáneamente a través de la repetición sistemática de una
determinada conducta humana.-
En las sociedades poco evolucionadas era la principal fuente del derecho.
En derecho procesal el juez la aplica:
1.- por que se lo indica la propia ley: ya que son remitidas por las normas legales
(secumdum legem); por ejemplo: Art. 365, el Martillero recibirá la comisión que
corresponda, establecida ya sea por la ley o en su caso por la costumbre.-
2.- porque se lo indica la práctica judicial ante el silencio de la ley (proeter legem); por
ejemplo: forma de redactar un exhorto
3.- Costumbre contra legem: las normas legales cuando caen en desuso.-
2.- Enumere las fuentes del derecho procesal, según su orden de obligatoriedad.
LA LEY (en sentido general, como norma emanada de un órgano competente). Acá
queda comprendidos:
1) la Constitución Nacional;
2) los tratados internacionales;
3) las leyes procesales que regulan el procedimiento;
4) LA COSTUMBRE.
5) LA JURISPRUDENCIA.
6) LA DOCTRINA (o teoría). Son las opiniones de los autores; ellas no obligan ni juez,
pero es común que los jueces al fundar sus sentencias, citen la opinión de los autores.
La doctrina no se impone en virtud de una autoridad ni de la ley, sino que su aplicación
depende de la fuerza de convicción que ella sea capaz de transmitir.
La Ley y la jurisprudencia plenaria, son vinculantes con respecto a los jueces que
actúan ante determinada cámara.
ES DECIR:
PRIMER ORDEN
1.- Primaria: Ley, Costumbre
2.- Secundaria: Doctrina, jurisprudencia.-
3.- Vinculante: Ley, Jurisprudencia plenaria.-
4.- No vinculante: Jurisprudencia Simple, Costumbre, Doctrina.-
SEGUNDO ORDEN
1.- La Ley en sentido general.-
2.- La Costumbre ( secundum legem y praeter legem)
3.- la Jurisprudencia.-
4.- La Doctrina.-
BOLILLA II
1.- ¿Es lo mismo jurisdicción que competencia? Fundamente su respuesta.
JURISDICCION: significa "decir o declarar el derecho. Es la facultad para declarar el
derecho, aplicarlo a casos concretos y hacerla cumplir". Se la asigna al Poder Judicial ya
sus miembros: los jueces.
Esta expresión jurisdicción se suele utilizar para:
a) Un Ámbito Territorial: por ejemplo, jurisdicción de la Prov. De Bs. As.
Esto es incorrecto se confunde con soberanía.-
b) Al conjunto de tribunales de un fuero o al conjunto de asuntos en los que puede
entender un juez: por ejemplo, jurisdicción civil o jurisdicción penal.-
Es incorrecto porque se la confunde con la competencia.-
c) Poder: sobre determinadas personas o bienes que ejercen algunos órganos del
estado.-
USO CORRECTO. Esta debe estar referida exclusivamente a la facultad del Poder
Judicial para ejercer la función jurisdiccional. Aquella mediante la cual los órganos
judiciales del estado administran justicia en casos litigiosos.-
JURISDICION DE LA CATEDRA: es el Poder- deber del estado político moderno emanado
de su soberanía para dirimir mediante los órganos competentes, los conflictos de
intereses que se suscitan entre los particulares y entre estos y el estado con la finalidad
de proteger el orden político y jurídico y lo que obtiene con la sentencia que adquiere el
carácter de cosa juzgada.-
COMPETENCIA: Es el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo
de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales" (Arazi).
Capacidad u aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para conocer una
determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.-
A raíz de la gran cantidad de procesos que se promueven a diario, sería imposible que
un solo juez se ocupase de declarar el Derecho en todos los casos; por ello es que hay
numerosos jueces y que, todo ese trabajo, todos esos procesos, se dividen entre ellos.
Esta división del trabajo, no se hace en forma indiscriminada sino que se realiza en
base a una clasificación de los asuntos -según sus características- dándole a cada juez
(o grupo de jueces) un mismo tipo de procesos.
En base a esto, podemos decir que un juez es competente, cuando ejercita la
jurisdicción sobre los asuntos que se le han asignado.
De lo dicho, queda en claro que jurisdicción y competencia no son la misma cosa:
& JURISDICCIÓN: es la potestad de declarar, de aplicar el Derecho, decidir o declarar el
derecho
& COMPETENCIA: es la facultad para ejercer la jurisdicción, en un conjunto de asuntos
determinados.
O SEA QUE, LA COMPETENCIA ES LA MEDIDA EN QUE SE PUEDE EJERCITAR LA
JURISDICCIÓN.
2. ¿Quién es el juez competente en una acción personal?
ARTICULO 5 Incisos:
INCISO 3: Cuando se ejercitan acciones personales, El juez del lugar en que deba cumplirse la
obligación expresa o implícitamente establecido, conforme a los elementos aportados en el
juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del
contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el
momento de la notificación.
El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de
su última residencia.
En principio es competente el juez del lugar donde deba cumplirse la obligación, sin posibilidad
de elección para el actor. Solo cuando ese lugar no pueda determinarse con los elementos
aportados cabe la facultad de elegir entre los lugares indicados en la norma.- Una acción es
personal cuando lo que se tiene en mira no es el objeto de la disputa, exista esta o no, sino la
persona y su situación.- En el primer caso el CPCCN trata de las Acciones personales
contractuales y otras derivadas de obligaciones. Las acciones personales presentan diferentes
variantes, como por ejemplo: Acciones personales contractuales, en materia de competencia
territorial el fuero principal esta determinado por el lugar donde debe cumplirse la obligación,
ya sea que surja del convenio o resulte implícitamente establecido, también tenemos como por
ejemplo, corretaje, cheque, desalojo, escrituración, etc.-
1)Acciones personales contractuales: tienen como lugar de competencia el del cumplimiento de
manera que se ha resuelto que respecto a las pretensiones fundadas en relaciones jurídicas de
origen contractual, el art. 5 inc.3 1° parte del CPCCN, establece en materia de competencia
territorial que el fuero principal esta determinado por el lugar en que debe cumplirse la oblig.,
en tanto surja expresamente del convenio o resulte implícitamente establecido.- En general se
asimila al lugar del pago establecido por el art. 747 del Cod. Civil con sus excepciones.-
Se trata de una norma residual, que admite numerosas excepciones pero tiene por objeto evitar
demoras al cubrir posibles lagunas legislativas.-
Así por ejemplo: la cláusula de la factura referida al lugar donde debe realizarse el pago
conduce a la det. Precisa de lugar de cumplimiento de la oblig. A cargo del deudor.-
2) Corretaje: En la demanda por cumplimiento de un contrato de corretaje es competente el
juez del lugar de realización del convenio en el cual esta matriculado el corredor interviniente.-
3) Cheque: Aquí se aplica le Plenario de la Capital “ Reynoso”, conforme a la cual en la
ejecución de un cheque la competencia territorial esta dada, en principio por el domicilio del
Banco sobre el que fue librado el cheque y subsidiariamente a opción del tenedor por el
domicilio que le titular de la cuenta tiene consignado en el Banco.-
4) Desalojo: El desalojo es una acción personal y por lo tanto prorrogable territorialmente.- En
el punto del art. 3° inc. 3 tanto la doctrina como la jurisprudencia que el lugar donde la
ubicación del bien y en consecuencia la demanda debe entablarse ante el juez competente de
dicho lugar, es decir a través de las reglas del art. 5 inc. 3°.-
5) Escrituración: la acción de escrituración que nace del boleto de compraventa , cuyo ejercicio
incumbe a cualquiera de los contratantes, es personal y corresponde conocer de ello a los
tribunales del lugar convenido , expresa o virtualmente para el cumplimiento del contrato
preliminar de hacer escritura publica.-
INCISO 4: Cuando se ejercitan acciones personales derivadas de los delitos o cuasidelitos, el del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado a elección del actor.
Las acciones extracontractuales que son hoy en día con mucho lo que mas numero de causas
ocupan en la justicia civil.- En las acciones derivadas de delitos y cuasidelitos el del lugar del
hecho o del domicilio del demandado a elección del actor.- Se trata de todos los casos de delitos
de dcho civil.- Las opciones del mencionado articulo, cuyo ejercicio esta expedito en la
generalidad de los casos no pueden traducirse en la indebida ampliación de la competencia
originaria del Tribunal, ya que proviene de la Constitución Nacional es de naturaleza restrictiva
y no es susceptible de ampliarse, restringirse, ni modificarse mediante normas legales.- Por
ejemplo: si se hiciera prevalecer lo dispuesto en un precepto procesal ( el citado inciso 5 del
CPCCN) según la característica que ostenta la competencia originaria de la Corte suprema, un
caso particular lo presento la intervención de la aseguradora en función de lo establecido del la
Ley 17418 que dispone que el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se
reciba la causa a prueba.- En Tal caso debe Interponer la Demanda ante el Juez del Lugar del
Hecho o del Domicilio del Asegurador.-
INCISO 5: En las acciones personales cuando sean varios demandados y se trate de
obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.
La aparición de sujetos múltiples ligados a un mismo reclamo influye en las reglas de
competencia.- En las acciones personales cuando sean varios los demandados y si se trata de
obligaciones indivisibles y solidarias el del Domitilo e cualquiera de ellos a elección del actor.-
Una obligación es indivisible si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas, sino por entero (Art.
667 C.C.).- La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la
indivisibilidad e la obligación la hace solidaria.- (Art 668 C.C.)- La solidaridad puede derivar
tanto de caracteres ontologicos del objeto derivado, cuanto de la voluntad de las partes que
están autorizadas para imponer una indivisibilidad funcional corrigiendo la naturaleza partible
de la pretensión.- La solidaridad es una cuestión funcional se da cuando la totalidad del objeto
puede en virtud del titulo consecutivo ( Art 700 C.C. contrato o testamento)o de una disposición
de la Ley ( solo solidaridad pasiva como por ejemplo los delitos del Art. 108 C.C. no hay
solidaridad activa); ser demandada por cualquiera de los acreedores o cualquiera de los
deudores.- Hay que recordar en este supuesto que en el caso de litisconsorcio pasivo la
competencia no la fija una sola de las partes sino el consentimiento de todos o la resolución
judicial que así lo disponga.-
3.- ¿Quién es el juez competente cuando se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles?.-
Articulo 5 incisos 1, CPCCN: Será Juez competente el del lugar donde este situada la cosa
litigiosa.-
En el caso en que fuesen varias las cosas o una sola pero situada en diferente jurisdicción
judicial será el lugar de cualquiera o alguna de sus partes, siempre que el demandado tenga allí
su domicilio.-
En el caso de que no exista tal circunstancia, será el del lugar donde este situada cualquiera de
ellas a elección del actor.-
Esa regla también se aplica a las por ejemplo, acciones posesorias, interdictos, restricción y
limites del dominio, medianería, mensura y deslinde y división de condominio.-
A) DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA: a los efectos de determinar la competencia debe estarse
a los términos de la demanda.- El artículo regula la competencia territorial según la pretensión
del actor y sin perjuicio de la posibilidad de prorrogarla en asuntos exclusivamente
patrimoniales.-
B) ACCIONES REALES SOBRE BIENES INMUEBLES: como principio es competente el juez del
lugar en que este situada la cosa, la cosa se hace extensiva a las otras acciones mencionadas,
ya que todas ellas giran en torno a una cosa.- Dicho articulo mencionado no se refiere
exclusivamente a las acciones reales mencionadas en al Art. 2757 C.C., sino que debemos
entender el termino en un sentido amplio.- La segunda parte del citado articulo, extiende el
concepto de acciones posesorias ( art. 623 CPCCN), interdictos ( art. 606 CPCCN), restricciones
y limites del dominio, medianería, declarativas de prescripción ( art. 322 CPCCN), mensura y
deslinde ( art. 658 CPCCN) y división de condominio ( art. 676 CPCCN).- La regla es la Forum
Rei Sitae combinada con el domicilio del demandado, cuando existan cosas litigiosas dentro de
distintas competencias territoriales.-
Existen otros supuestos como el proceso de expropiación es juez competente el federal del
lugar donde se encuentre el bien de expropiar con competencia si estuviese dividido en lo
contencioso administrativo ( art. 21 Ley 19973).- El inciso que tratamos no menciona los
derechos reales de garantía y la jurisprudencia ha resuelto que la hipoteca ( garantían real) no
transforma en civil, ni permite el desplazamiento de lo que se constituye para garantizar una
obligación comercial que corresponde a los jueces de comercio.-
BOLILLA V
DOMICILIO
1.- Cuando se tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado.
Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de un tercero,
deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del
respectivo juzgado o tribunal.
Se tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado, cuando, luego de notificado en
el domicilio constituido y no habiéndose presentado, se tiene por constituido éste. Es decir, en
caso de rebeldía. O en su caso, cuando presentado, no haya constituido domicilio, a pesar de
haberle intimado su constitución.-
Se considera que el domicilio esta constituido en los estrados del juzgado para todos los
litigantes que no constituyan domicilio legal y entonces como consecuencia, será notificado
MINISTERIO LEGIS de todas las resoluciones excepto el de la AUDIENCIA para ABSOLVER
POSICIONES y el de la SENTENCIA.-
Si el litigante tiene domicilio constituido en el estrado del juzgado la audiencia para absolver
posiciones y la sentencia se notificaran en el domicilio real (si lo hubiese denunciado) o por
edictos ( si no lo denuncio).-
El domicilio en los estrados del juzgado es cuando las cedulas de notificaron no van dirigidas al
domicilio real, sino que son colocadas en el tablero del Tribunal, generalmente en mesa de
entrada a la vista del publico y así se consideran conocidas y notificadas por el destinatario (LAS
RESOLUCIONES)
Existen 2 grupos de domicilios:
a) DOMICILIO REAL: es el lugar donde una persona (física) tiene establecido el asiento principal
de su residencia y de sus negocios.- Por ejemplo: habitación alternativa en diferentes lugares,
el domicilio donde se tengan la familia o el principal establecimiento, también el del difunto el
que corresponde para la sucesión.-
b)DOMICILIO LEGALES donde la ley presume sin admitir prueba en contrario que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones aunque de hecho no este allí presente.- Por ejemplo: comprende a los
funcionarios públicos, eclesiásticos y seculares, los militares en servicio activo o los ambulantes
que no tienen domicilio conocido, los incapaces que tienen el domicilio de sus representantes y
los mayores de edad que trabajan, sirven en el domicilio del otro lo tienen en donde trabajan.-
2.- Defina domicilio constituido. (Copiar el art. 40 CPCCN).-
El domicilio que se debe indicar es el real del actor, sin perjuicio de que -Conf. Art. 40-
también deba constituir un domicilio legal o procesal, o sea: se denuncia el domicilio
real y se constituye domicilio legal. La indicación del domicilio real, tiene importancia
porque en él se notifican ciertas resoluciones de carácter personalísimo, como la que
ordena la absolución de posiciones (art. 409).
DOMICILIO ESPECIAL: es el que las partes fijan para la realización de un acto jurídico y
específicamente para las notificaciones que correspondan al mismo, se trata de un
domicilio constituido aunque también se lo denomina especial.-
DOMICILIO PROCESAL: llamado también constituido, legal o ad litem: es el que se constituye,
se fija para las notificaciones de determinado acto o proceso y puede ser un acto particular (
contrato) o en el proceso.-
El domicilio constituido procesal ( art. 40 CPCCN) impone la carga de constituir este domicilio a
quienes litiguen por derecho propio o en representación.-
EL DOMICILIO AD LITEM: sirve como domicilio principal de las notificaciones quedando el real
como domicilio subsidiario y para los casos que el Código establezca que deben notificarse en el
mismo las resoluciones ( por ejemplo: 409 CPCCN), citación del absolvente que actúo por
representación.-
El domicilio tiene por objeto determinar la ubicación de la persona y especialmente la
posibilidad de notificación.-
JUECES
1.- Enumere las causas legales de recusación (LA “H” 4º por consanguinidad y 2º
afinidad) CON EXPRESION DE CAUSA:
Art. 17: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
b) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso
anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno
de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.
c) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.
d) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los
bancos oficiales.
e) Ser o haber sido el juez de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
f) Ser o haber sido el juez del denunciado por el recusante en los términos de la ley de
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte hubiere dispuesto dar curso a la
denuncia.
g) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen
o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
h) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
i) Tener el juez con alguno de los litigantes, amistad que se manifiesta por gran
familiaridad o frecuencia en el trato.
j) Tener en contra del recusante enemistado, odio o resentimiento que se manifieste
por hechos conocidos.
En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después
que hubiere comenzado a conocer el asunto.
REPRESENTACION PROCESAL
1. Si el poderdante (la parte representada) fallece ¿Hasta cuando debe el
apoderado continuar ejerciendo la personería? ¿Qué trámite debe imprimirle al
proceso? Explique.
Hasta que los herederos o representante legal, tomen la intervención que les
corresponde en el proceso, o venza el plazo fijado por el juez. Si el mandatario tomare
conocimiento del deceso, debe poner en conocimiento del juez, dentro del plazo de 10
días, bajo pena de perder el derecho a cobrar honorarios. En este caso, o sea, cuando
el juez ya tiene conocimiento del deceso del causante, emplazará a los herederos a que
tomen intervención en el proceso, citándolos en sus domicilios (si es conocido) o por
edictos, bajo apercibimiento de continuar el proceso en “rebeldía”.
Art. 43 CPCCN: MUERTE O INCAPACIDAD: cuando la parte que actuare personalmente
falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el juez o tribunal suspenderá la
tramitación y citara a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el
apercibimiento dispuesto en el art. 53 inciso 5 ( muerte o incapacidad del mandante).-
A) CASO DE MUERTE O AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO: la
comprobación de cualquiera de estos hechos debe hacerse en el expediente.- En
algunos procesos el fallecimiento de algunas de las partes extingue el proceso. Por
ejemplo: el divorcio.- Una situación inversa ocurre cuando se trata de derechos
patrimoniales que se tramitan a los herederos, el apercibimiento al que se refiere la
norma es el de continuar el juicio en rebeldía, si se conocen los domicilios o de
nombrarse defensor oficial en caso de haberse hecho la citación por edictos.-
B) SUPUESTOS DE INCAPACIDAD: en este caso se debe suspender el proceso hasta
tanto tome intervención en el mismo un curador, que resultara provisional hasta la
designación en el respectivo juicio de incapacidad de un curador definitivo, quien se
constituirá en el representante al que alude la norma.-
Articulo 53 inciso 5: MUERTE O INCAPACIDAD DEL MANDANTE: la norma impone en
caso de ocurrir alguno e estos supuestos de continuar las gestiones que están a su
cargo hasta que se regularice la personería con la actuación de los herederos o
representantes legales en el proceso o bien haya vencido el plazo conferido por el juez
para ello.- La muerte tiene que se comprobadas en el proceso mediante la partida
pertinente, pero bastaría la declaración judicial en los casos de muerte presunta y de
incapacidad por declararon judicial donde seria suficiente la presentación del curador
provisional en el proceso debidamente acreditado ( art. 626 inciso 1 CPCCN).- El
apoderado debe en cualquier caso cumplir hasta el momento en que los herederos o
representantes legales tomen la intervención que le corresponde, los actos que no
admitan dilación ( violación) hubieran sido eventualmente objeto de consulta con el
mandante, especialmente tratándose de cuestiones articulaciones pasible variada.- La
rebeldía aquí tampoco requiere petición de parte.-
2.- Enumere cinco casos de la cesación de la representación de los letrados apoderados.
A) POR REVOCACIÓN EXPRESA DEL MANDATO EN EL EXPEDIENTE. En este caso el
poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado, sin necesidad de
emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola
presentación del nuevo mandante no revoca el poder al anterior.
B) POR RENUNCIA, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios,
continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante
para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo
apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga
deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.
c) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.
d) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.
E) Por muerte o incapacidad del poderdante. En este caso el apoderado continuará
ejerciendo su personería, hasta que los herederos o representante legal tomen la
intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado (10 días).
Mientras tanto, el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a
derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios o por edictos durante
dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio
en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo, o sea cuando es
por edictos. Cuando el deceso o incapacidad hubiere llegado a conocimiento del
mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de 10 días,
bajo pena de perder el derecho a cobrar honorarios que se devengaren con
posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el
nombre y domicilio de los herederos o del representante legal si los conociere.
f) Por muerte o inhabilidad del apoderado. En este caso se suspenderá la tramitación
del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo
apoderado citándolo. Vencido el plazo sin que el mandante satisfaga el requerimiento,
se continuará el juicio en rebeldía.
3.- Desarrolle el tema del gestor que se presenta en juicio.
GESTOR PROCESAL (art. 48 CPCC)
En casos de urgencia en la realización de actos procesales, el Código admite la
intervención de quien no tenga representación suficiente (gestor), pero con la condición
de que dentro de los 40 días hábiles (30 en Salta) presente la documentación que
acredite la representación o acompañe un escrito de la parte ratificando todo lo
actuado, de lo contrario se considerará nula su actuación y deberá satisfacer las costas
y los daños y perjuicios que produzca (La nulidad se producirá por el sólo vencimiento
del plazo sin que se requiera intimación previa).
En su presentación, el gestor debe indicar:
a) la parte en cuyo beneficio pretende actuar;
b) las razones que justifiquen la seriedad del pedido.
c) Mencionarse el hecho por el cual no se pudo otorgar el poder;
d) Presentar los argumentos que demuestren de manera lógica- dialéctica, que esos
hechos son suficientes para la procedencia de la excepción;
e) eventualmente y si se dispusiera de ellas ( como un elemento mas acompañar la
prueba de los hechos mencionados aunque ello no es fundamental, la cuestión se
resuelve sin sustentación.-
La facultad acordada por el artículo 48 sólo podrá ejercerse una vez en el curso del
proceso.
GESTOR: CNCEPTO: a quien limitándose a invocar la representación de un tercero o
careciéndose de poder suficiente comparecen en nombre de aquel para realizar uno o
mas actos procesales que no admitan demora aunque con la condición de
acreditar PERSONERIA o de obtener la RATIFICACION de su actuación dentro de un
plazo determinado, 40 días hábiles.-Señala la norma que la actuación debe revestir
carácter URGENTE Y EXCEPCIONAL el cual esta puede objetivamente resultar de la
petición misma o de la índole de la sustitución procesal de que se trate.- Por ejemplo: si
se encuentra en curso para contestar la demanda u oponer excepciones o esta por
prescribir la acción.- Por otro lado la norma es aplicable a cualquier clase de
representación ( voluntaria o necesaria) y no solo rige con respecto a los actos de
constitución del proceso; sino que es extensiva a cualquier acto urgente y excepcional
que deba realizar dentro de un proceso en tramite con prescindencia del estado en que
este se encuentre.-
Con el documento habilitante se lo debe acompañar dentro del plazo de 40 días hábiles
,este plazo se computa desde la primera presentación del gestor, es decir desde el
momento en que se le concede la actuación como personero provisional, o sea a partir
de la fecha en que se arrogo la facultad de actuar en sustitución de la parte impedida,
con prescindencia de su eficacia y de toda declaración sobre el particular.-La gestión
procede en cualquier tipo de proceso y eventualmente en cualquier instancia del mismo
aunque solo puede ejercer una vez en el proceso.- El carácter de la gestión es
restrictiva y la ratificación del mandato respecto de las actuaciones puede ser formulada
en forma expresa y no tacita , dado el sentido de la norma que es de carácter
imperativa.- La providencia que deniega la intervención del gestor es una resolución
interlocutoria y por lo tanto es apelable.- La nulidad que prevé el articulo se produce en
forma automática por el simple transcurso del termino o plazo, sin intimación previa y
naturalmente sin necesidad del pedido de la parte, quedando como firmes los efectos
producidos por los actos cumplidos u omitidos.- Se trata de un plazo de caducidad
automática.- Tanto las costas como los perjuicios provocados por el gestor que no
acredita la personería deben ser satisfechos por este para la cuestión no es materia que
pueda ser ventilada en el mismo proceso en que intervino, sino en otro proceso aparte
que pueden intentar los afectados por la vía y forma que corresponda ( la imposición de
costas al gestor es consecuencia de nulidad decretada).-
4.- ¿Qué trámite debe imprimir el Juez cuando una parte fallece o se torna incapaz?
Cuando el juez ya tiene conocimiento del deceso del causante, emplazará a los
herederos a que tomen intervención en el proceso, citándolos en sus domicilios (si es
conocido) o por edictos, bajo apercibimiento de continuar el proceso en “rebeldía”.
5.- ¿Qué deben presentar los padres al juez cuando comparecen en representación de
sus hijos menores? Justifique.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán la obligación de
presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de
oficio los emplazare a presentarlas, bajo el apercibimiento del pago de las costas y
perjuicios que ocasionaren (Conf. art. 46 CPCC) (en Salta no es así)
Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la
representación y el juez considerase atendibles las razones que se expresen, podrá
acordar un plazo de hasta veinte (20) días para que se acompañe dicho documento,
bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada. La norma es
clara en cuanto a que si se actúa por un derecho que no resulta propio, la personería
debe ser acreditada con el primer escrito que presente.- Existe una excepción la falta
de personería opuesta por el demandado o la promoción del incidente por el actor si es
aquel quien no justifico la personería invocada.- La ultima parte del articulo come
mentado libera de esta carga a los padres que comparezcan en representación de sus
hijos, salvo que le juez la requiera expresamente.- Es decir que debe desestimarse la
nulidad del convenio celebrado entre los padres del menor y la vencida en un pleito
anterior por daños y perjuicios iniciado por sus progenitores en su nombre cuando era
menor de edad y sufriera un accidente de transito si el acuerdo de pago no incidió
directamente sobre el menor y puede ser entendido como el ejercicio de las facultades
de administración y representación extrajudicial, ya que quienes ejercen detentan la
patria potestad que no requiere autorización judicial.- Podrá el juez otorgar un plazo de
gracia para quien invocare la imposibilidad de presentar el documento, rigiendo en
caso de no justificarse la personería dentro de ese termino el apercibimiento que la
norma dispone.- La personería no puede ser objeto de admisión de la contraria, sino
que se requieren los documentos que pide la ley y el art. 48 CPCCN se establece la
excepción sujeta a comprobación a la necesidad de exteriorizar la representación.-
LITISCONSORCIO
1.- Concepto de litisconsorcio facultativo. Ejemplifique
EL LISTISCONSORCIO.- Concepto:
a) Existe por medio cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única o
aun vinculo de conexión entre diferentes pretensiones.- El proceso se desarrolla con la
participación (efectiva o posible) de mas de una persona en la misma posición de
parte.-
b) Hay litisconsorcio cuando varias personas, con un mismo interés, conformen la
misma parte, sea actora o demandada.-
Partes múltiples litisconsorcio, es la actuación plural de partes que puede darse en el
actor, en el demandado o en ambos.- La particularidad del litisconsorcio es que todas
las partes tienen el mismo rango, al pretensión de cada uno de los intervinientes puede
ser común o individual según sea la misma para todos o cada uno tenga una pretensión
con diferente alcance.- Pero la pretensión individual requiere que todos los individuos
tengan un reclamo proveniente de una misma relación jurídica y esta tiene que poder
sustanciarse por los mismos tramites, dentro de la competencia del mismo juez.-De
modo que si en una relación jurídica de varias partes algunos reclaman por vía ordinaria
y otro por vía ejecutiva, no habrá liisconsorcio ( por ejemplo como si un mutuo
otorgado por el actor el mismo día antes varios acreedores se hubiera hecho para
algunos con garantía hipotecaria, para otros prendarías y otros sin garantía).- Tampoco
puede haber litisconsorcio cuando el reclamo que se tramita para algunos por vía civil y
para otros por vía comercial ( por ejemplo: la hipoteca otorgada en conjunto por un
banco y por particulares).-
CLASIFICACIÓN:
- VARIOS ACTORES contra un demandado (se llama: litisconsorcio Activo): Ej: Luis,
Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su
empleador: Montse S.A.
- UN ACTOR CONTRA A VARIOS DEMANDADOS (litisconsorcio Pasivo). Ej: fui
atropellado por un micro de la línea 60 y demando por daños y perjuicios al chofer del
micro, a la Empresa de la línea 60 y a la Cia de Seguros donde está asegurada la
empresa.
- Varios Actores Contra Varios Demandados (litisconsorcio Mixto).
CLASES DE LITISCONSORCIO:
1) Activo, Pasivo o Mixto. Son los casos que acabamos de ver.
2) Originario o Sucesivo.
A) ES ORIGINARIO: cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del
proceso (acumulación subjetiva de pretensiones).
B) ES SUCESIVO: cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo
posterior del proceso (Ej. fallece el actor y lo reemplazan los herederos).
3) Facultativo o Necesario.
FACULTATIVO: Cuando su formación obedece libre intención y espontánea voluntad de
las partes y ello es posible porque varias personas pueden demandar y ser demandadas
cuando las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto, o por ambos
elementos la vez.-. Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, pueden
iniciar juicio contra su empleador: Montes S.A., ya sea separadamente o
conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto. No viene impuesto por la ley o la
naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se encuentra autorizado por
razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho jurisprudencial
o pronunciamiento de sentencia contradictoria.- Hay que tener en cuenta que en este
caso existen tantas litis como acciones se deducen y tantos procesos como litis se
propongan.-Lo importante en el litisconsorcio facultativo, es que los litisconsortes tienen
legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo,
independiente uno del otro, y l sentencia puede afectar de una manera diferente, como
consecuencia de ello por lo general los actos de uno de ellos no beneficia ni perjudica a
los demás.
EFECTOS DEL LITISCONSORCIO FACULTATIVO:
1) El proceso puede concluir para uno de los litisconsortes (Ejs: porque celebró
transacción, desistió del derecho, etc.) pero continúa para los otros.
2) Los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes, no benefician a los restantes
(salvo que esto lleve a una sentencia contradictoria con respecto a un hecho común al
que las opone.
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al
que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.
5) Tampoco la pruebas producidas respecto a los hechos individuales (se los toma como
indicios para el resto).- Pero la prueba de hechos comunes benefician a todos.-
6) Diversidad de suerte entre los sujetos.-
7) Posibilidad de escisión total o parcial del litisconsorcio por desistimiento o transacción
de los demandados.-
8) La sentencia puede pronunciarse eficazmente en relación a un o algunos de los
sujetos.-
El fundamento de la acumulación subjetiva de pretensiones que da origen al
litisconsorcio facultativo, es evitar una actividad jurisdiccional innecesaria.-
LITISCONSORCIO NECESARIO: Cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación
jurídica que constituye la causa de la pretensión. La sentencia solo pude dictarse
útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica substancial discutida en el
proceso. Y si todos ellos no estuvieren participando en el proceso, el juez ordenará
integrar la litis, citando al litigante que faltare.- Cuando la sentencia solo puede dictarse
útilmente con relación a varios presentes, es decir frente a todos los participes de la
relación jurídica controvertida en el proceso, por lo que la eficacia del proceso se halla
subordinada a la citación de esas personas.-
Cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente mas que correlaciona varias
partes están habrán de demandar o ser demandas en un mismo proceso.- Si así no
sucediere el juez de oficio o a solicitud de algunas de las partes ordenara (antes de
dictar la providencia de apertura a prueba) fijar la audiencia preliminar, al integración
de la litis dentro de un plazo que señalara quedando en suspenso el desarrollo del
proceso mientras se cita a los litigantes omitidos.-La suspensión del desarrollo del
proceso resulta de la imposición de un buen orden procesal y tiene un objeto preciso
que también señala la norma que consiste en permitirla incorporación del litigante
omitidos en condiciones sin menguar del tramite cumplido y sin que aquel o aquellos
vengan al proceso en situaciones de desventaja procesal.-
Ejemplos:
-Si Ud. demanda la división de condominio o de una herencia, debe demandar a todos
los condóminos o a todos los herederos.-
- Acción de filiación matrimonial se debe realizar conjuntamente contra padre y madre.-
- Su deudor (para insolvente y no pagarle) simula vender el departamento donde vive,
usted deberá iniciar la demanda por simulación contra las dos partes del contrato de
simulación.-
- Realiza un contrato de locacion donde en el van air a vivir tres personas. Luego por
alguna circunstancia, pido la demanda de desalojo a los tres, en el estoy aplicando un
litisconsorcio necesario, porque si yo demando a uno solo de esas personas, es obvio
que voy a poder desalojar a uno solo de ellos, pero lo mismo la sentencia no va a tener
ningún valor porque la obligación de entregar la vivienda es de las tres personas.-
En el litisconsorcio necesario, los litisconsortes no son independientes, sino que se
consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos,
beneficia a los demás, y los resultados de la sentencia son únicas, aun en la instancia
superior, aunque hubiese apelado solo uno de los litisconsortes.-El litisconsorio produce
ese efecto ya sea frente a cuestiones sustanciales, activas o pasivas o cuestiones
procesales, pero los actos de disposición realizados por uno de los litisconsortes no
producen efectos normales si los otros no adoptan igual actitud.-
EFECTOS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO:
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej.
allanamiento, desistimiento, transacción, etc.) no producen sus efectos hasta tanto los
demás litigantes hagan lo mismo (ej. se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos, aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos, favorece a todos los demás.
5) Los efectos contenidos en la sentencia debe ser igual para todos.-
6) Hay una pretensión única, su fundamento es resguardar el derecho de defensa en
juicio de los interesados a los que se extiende la cosa juzgada de la sentencia.-
7) Unidad de pronunciamiento: como es una única pretensión con pluralidad de sujetos
habrá un solo pronunciamiento que necesariamente los comprenderá a todos. El
litisconsorcio no puede escindirse.-
8) Citación Posterior a la Audiencia Prevista por el art. 360 CPCCN: el límite temporal
establecido en la norma no es infranqueable siempre que la falta de integración obste
fatalmente a un pronunciamiento según merito de la pretensión.-
9) suspensión del Proceso: para permitir la incorporación del litigante omitido en
condiciones adecuadas y oportunas para hacer valer sus derechos sin menguar del
trámite cumplido y sin que aquel o aquellos vengan al proceso en situación de
desventaja procesal.-
10) En la Etapa Impugnativa: si uno solo de los litisconsortes apela, los otros
intervendrán en el recurso, pero la revocatoria del fallo los beneficiara igual que al
apelante.-
11) Respecto de los Hechos Litigiosos: Basta con que uno de los litigantes litisconsorte
niegue un hecho reconocido por los demás para que sea necesario su comprobación
fehaciente.-
11) Con Respecto a la Unificación de Personería: no se requiere su admisión ya que
responde a razones de orden, economía y celeridad procesal.-
12) Acciona Indebido, Consecuencias: ello faculta a las partes demandada a oponer la
excepción de falta de legitimación para obrar o a pedir la integración de la litis.-
2.- Concepto y ejemplos de litisconsorcio necesario.
LITISCONSORCIO NECESARIO: Cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación
jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? porque la
sentencia solo pude dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación
jurídica substancial discutida en el proceso. Y si todos ellos no estuvieren participando
en el proceso, el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare.
Ejemplos:
-Si Ud. demanda la división de condominio o de una herencia, debe demandar a todos
los condóminos o a todos los herederos, etc.
En el litisconsorcio necesario, los litisconsortes no son independientes, sino que se
consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos,
beneficia a los demás.
EFECTOS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO:
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej.
allanamiento, desistimiento, transacción, etc.) no producen sus efectos hasta tanto los
demás litigantes hagan lo mismo (ej. se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos, aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos, favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.
6) Hay una pretensión única, su fundamento es resguardar el derecho de defensa en
juicio de los interesados a los que se extiende la cosa juzgada de la sentencia.-
INTERVENCION DE TERCEROS
1.-Concepto de tercero interviniente en el proceso. Ejemplifique.
Cuando durante el desarrollo del proceso ya sea en forma espontánea o revocada se
incorporan a el diferentes partes originarias a fin de hacer valer derechos u intereses
propios, pero vinculados al objeto u causa de la pretensión.-
En principio, el proceso se desarrolla entre dos partes: el actor y el demandado y la
sentencia sólo a ellos beneficiará o perjudicará. Como regla general, los terceros
(personas extrañas a las partes) no intervienen y están excluidos del juicio.
Pero, a veces, se permite la intervención de terceros.
En algunos casos se trata de terceros desinteresados, porque no tienen interés en el
proceso (ej: los testigos, los peritos, los consultores técnicos).
En otros casos se permite la intervención de terceros que tienen interés en el proceso
porque la ejecución de la sentencia que se dicte puede llegar a afectar sus intereses. A
estos "terceros interesados" se les permite intervenir en el proceso para que hagan
valer sus derechos.
Cuando el juez admite la intervención del tercero interesado, éste deja de ser un
tercero y asume la calidad de "parte".
La intervención de terceros
Clases de intervención de terceros:
A) INTERVENCIÓN VOLUNTARIA: cuando el tercero -sin que nada lo obligue- decide
intervenir en el proceso libre y voluntariamente. Para hacerlo necesita:
1) Acreditar sumariamente que la sentencia puede afectar un derecho o interés propio.
En este caso la cuestión de interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte
(actora o demandada) a quien apoyare.-
2) Estar legitimado para demandar o ser demandada en el juicio.- En este caso el
interviniente actúa como litisconsorte de la parte principal.-
De acuerdo con al normativa procesal existe una intervención principal cuando se
interviene en un proceso entre otras personas para hacerle valer una pretensión propia
actuando en el mismo rango que las otras partes.-
Esta intervención litisconsorcial apoya o tiene los ismos intereses que el actor o que el
demandado y no forma pues un triangulo.- El rol que el tercero toma en el proceso se
monta en el rol de una parte que interviene como cotitular de idéntica pretensión.-Por
ejemplo las obligaciones solidarias e indivisibles.-
LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA PUEDE SER:
1.- INTERVENCIÓN PRINCIPAL O EXCLUYENTE. El tercero interviene haciendo valer un
derecho propio pero incompatible con la pretensión del actor y del demandado.( el cual
es excluyente de la, pretensión del actor y del demandado o bien).- Ej: las partes
discuten acerca de la propiedad de un auto y el tercero interviene alegando ser el único
dueño del mismo. Cuando acredita que esta legitimado para ser actor o demandado,
es litisconsorte de la parte principal.-
El tercero alega un derecho frente a ambos litigantes su pretensión es contraria a la de
las dos partes.-
Existen situaciones en la que la naturaleza de al pretensión del 3° no se une ni al
actor ni al demandado pero de todos modos es razonable permitir su intervención por
ocurrir algunas de las previsiones escalecidas en el Art. 90 inc. 1 y 2.-
Esta intervención ha sido excluida del código por una parte en razón de la complejidad
a lo que llevo la intervención múltiple con intereses diversos y por la otra parte debido
a que dicha intervención se logra en caso de ser necesaria mediante la acumulación de
procesos o por vía de las tercerías de mejor derecho.-Esta intervención aparece en
muchos ordenamientos procesales provinciales como por ejemplo: EL DE CÓRDOBA,
sigue la línea del cpccn y especifica los alcances.-
EL DE MENDOZA: ( Art. 108) El efecto de esta intervención es que actor y demandado
y tercerista son considerados contrarios entre si pudiendo ponerse posiciones
recíprocamente y ejercer cada uno de ellos todas las facultades procesales pero la
sustentación y fallo definitivo del litigio corriéndose los traslados de las peticiones de
uno de ellos cuando correspondan a los otros dos.-En al exposición de Motivos del
CPCCN los codificadores creyeron conveniente no contemplar la intervención
excluyente ya que su funcionamiento puede ser fuente de situaciones extremadamente
complejas, inconciliables con mayor celeridad que se persigue imprimir al proceso y
porque los problemas que dan lugar a esta clase de intervención puede ser obviado
mediante la acumulación de procesos.-
ALVARADO VELLOSO: este tipo de intervención también denominada principal o
agresiva, tiene lugar cuando un tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin de
interponer frente a las partes originarias una pretensión incompatible con la ya litigiosa,
reclamando para si total o parcialmente la cosa o el derecho sobre el cual se litiga.-
2) ADHESIVA AUTÓNOMA LITISCONSORCIAL O COADYUVANTE.
El tercero interviene haciendo valer un derecho conexo o dependiente -frente a una de
las partes- un derecho propio y colabora adhiriéndose a la pretensión o posición de la
otra parte.
Por Ejemplo:
& un acreedor solidario demanda al deudor, y otro acreedor solidario interviene en el
juicio apoyando al otro acreedor solidario.
& Intervención del fiador en el juicio pendiente entre el deudor y el acreedor según la
existencia de la obligaron principal.-
CARACTERÍSTICAS.
# Tiene que acreditar que la sentencia puede afectarle un derecho propio su actuación
es subordinada a la parte a la cual se adhiere
# El tercero es autónomo tiene legitimación procesal independiente ya que puede
demandar o ser demandada a titulo individual o conjuntamente con el litigante al cual
se adhiere ya que puede antevenir voluntariamente en el proceso o puede ser llamado
por una de las partes.-
#CHIOVENDA: La doctrina toma esta intervención mas que nada de la tradición.- El
coadyuvante interviene en una causa en ayuda de una parte.- Por ello todo cuanto el
hace en el proceso, lo hace por un derecho ajeno pero no es representante de la parte
precisamente porque esta ya es parte en la causa.- En esto se parece al sustituto
procesal pero se diferencia en que el coadyuvante no promueve el juicio.- Debe tener
interés en la causa ( señala la ley) y la jurisprudencia entiende que interés puede ser
meramente de hecho, Por ejemplo, el notario respecto de la acción basada en la
falsedad de un acto otorgado por él ( art. 395 CPCCN) o el acreedor respecto de los
pleitos de su deudor.- Mas claramente aparece el derecho de intervenir cuando existe
un interés de derecho, cuando la relación jurídica en la cual el coadyuvante esta unido a
la parte coadyuvada en conexión al objeto del litigio.- Por ejemplo: intervención del
legatario en la litis entre el heredero testamentario y el legitimo.- El coadyuvante es
admitido en la causa en el estado en que este se encuentre, por este solo hecho no se
convierte en parte en la causa, pero puede ser considerado por analogía un sustituto
procesal ( por ejemplo: realcanza la responsabilidad por costas) cuando propongas
demandas por su cuenta y en general para que coopere con el pleito y quede sujeto a
su resultado.-
ARAZI Y PIGNI: estos autores dicen que el 3° interviniente es quien sin estar legitimado
para demandar o ser demandado defiende un derecho ajeno ( el del actor o el del
demandado)
En este caso es necesario determinar:
a) El grado de interés que debe exigirse al 3° para permitirse su intervención,
b) Las facultades que tienen en el proceso,
c) los efectos de la sentencia.-
3) ADHESIVA SIMPLE. El tercero interviene defendiendo no un derecho suyo, sino el
derecho de una de las partes (actor o demandado), pero lo hace en su propio interés.
Es decir el tercero adherente es quien sin estar legitimado para demandar o ser
demandado defiende un derecho ajeno (el del actor o Demandado) pero en interés y
nombre propio.-
(Por ejemplo: caso del fiador que interviene en el juicio entre el acreedor y el deudor,
porque si el deudor es condenado ve afectado sus intereses).
A este caso hace referencia el art. 90 inciso 1: Podrá intervenir en un juicio pendiente
en calidad de parte quien INCISO UNO: Acredite sumariamente que la sentencia
pudiere afectar su interés propio.- La actuación del interviniente simple será accesoria y
subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar, ni probar lo que
estuviese prohibido a esta ( art. 91).- Es un presupuesto de admisibilidad que el tercero
tenga interés jurídico y actual en defender a la parte a la cual coadyuva, ya que un fallo
adverso a esta obstaculiza su derecho o hace sentir sobre el mismo su eficacia refleja.-
TRAMITE DEL PEDIDO DE INTERVENCIÓN: se lo puede pedir en cualquier etapa del
proceso mediante un escrito que contiene los mismos requisitos que la demanda por los
fundamentos de la petición el cual es presentado y ofrecido todas las pruebas de los
hechos en que se funda el pedido.-
En ningún caso la intervención del tercero retraza ni suspende el curso del juicio o
proceso.-
La sentencia afecta igual a las partes y al 3°.- Presentado el pedido se da traslado a las
partes y si estas se oponen se resuelve en una sola audiencia.-
El juez dictara la resolución dentro de los 10 días.-
a) si la admite a la intervención del 3° ello es inapelable,
b) si la deniega es apelable pero con efecto devolutivo, es decir que el proceso sigue su
curso no se suspende, luego si la Cámara revoca la denegatoria el tercero podría
intervenir en el proceso.-
B) INTERVENCIÓN PROVOCADA O COACTIVA. Tiene lugar cuando el juez -de oficio o a
pedido de alguna de las partes- cita a un tercero para participar en el proceso, a fin de
que la sentencia que se dicte le pueda ser opuesta.- Esta intervención generalmente se
da en los casos en que el vencido intenta una pretensión de regreso contra el tercero.
Por ejemplo
# Si a raíz de un choque se inicia un juicio, el demandado puede pedir que se cite en
garantía a la Cía. de Seguros, para que -si él fuese condenado- le cubra los montos de
indemnización.
# Fiador contra el deudor.-
# Esto también se aplica cuando se entabla una pretensión real contra quien tiene
temporalmente la posesión de una cosa ajena y el demandado denuncia en el proceso
el nombre y domicilio del poseedor mediato a fin de que el litigio continúe con este.-
La citación del tercero suspende el proceso hasta que el tercero comparezca o venza el
plazo que se le dio para comparecer (Art. 95).
La sentencia alcanza a estos como a las partes también, también la ejecución salvo que
hubieren estos opuesto defensas. Se suspende el proceso hasta que se presente o
venza el plazo para que comparezca.-
2.-Que es el tercero excluyente. Ejemplifique.
Dentro de las intervenciones voluntaria, se encuentra el tercero excluyente, es decir es
el tercero interviene haciendo valer un derecho propio pero incompatible con la
pretensión del actor y del demandado. Ej: las partes discuten acerca de la propiedad de
un auto y el tercero interviene alegando ser el único dueño del mismo. Alega tener un
derecho propio.
BOLILLA III
1.- Hasta que oportunidad procesal puede el actor solicitar la acumulación de acciones.
La acumulación de acciones, se puede solicitar antes de la notificación de la demanda.
ART. 87 CPCCN. Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la
demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma
parte, siempre que:
1. No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede
excluida la otra.
2. Correspondan a la competencia del mismo juez.
3. Puedan sustanciarse por los mismos trámites.
La acumulación podrá hacerse hasta el momento de la citación de la defensa ya se
realice en la misma demanda o por ampliación o modificación de la misma ( art 331
CPCCN).- Por ello no s admisible luego de presentada la demanda y contestación
conjunta.- ( art. 336 CPCCN).-
CONCEPTO: El código considera distintas situaciones que tienen en común el hecho de
que en ellas el proceso no se constituye con un solo actor y un solo demandado para
debatir una sola pretensión.- Antes de la notificación dew la demanda el actor puede
acumular todas las acciones que tuviere con una misma parte. Si bien en principio no es
indispensable que exista conexidad entre las diferentes pretensiones, no debe admitirse
la acumulación cuando ella sea fuente de demoras o hiciese mas gravoso el proceso (
en este caso el Código Procesal Italiano autoriza al juez a ordenar la acumulación).-
Estas no debe ser contrarios entre si de modo que por la elección de una quede
excluida la otra, salvo que la acumulación se haga en forma subsidiaria para el caso de
que no prospere una de ellas considera como principal ( en forma alternativa o en
forma sucesiva, sometida a la eventualidad de que antes se acoja otro.- Si la
incompatibilidad de las pretensiones no resulta manifiesta el juez resolverá en el
momento de dictar sentencia.- Pese a la improcedencia de la acumulación de
pretensiones si la parte demandada no se opuso temporariamente a dicha acumulación
8rticulando la pertinente defensa) no pude después de pasada la debida oportunidad
procesal continuar el tramite que se le dio al litigio.-
Las pretensiones deben corresponder a la misma competencia del juez. Sin embargo se
ha admitido la acumulación de uno que corresponde al fuero civil con otro que debe
tramitar ante jueces en lo comercial.-Las pretensiones que se acumulan debe
sustanciarse por los mismos tramites. Regla que tampoco es absoluta ya que se admitió
la acumulación de acciones de distinto tramite cuando estuvieran estrechamente
vinculadas.-
2.- Hasta que oportunidad procesal puede el actor solicitar la acumulación de
procesos?
La acumulación de procesos, se puede solicitar hasta antes de dictada la sentencia.
ART.188.CPCCN Procedencia. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere
sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto
en el artículo 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno
de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros.
Se requerirá, además:
1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia.
2. Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea
competente por razón de la materia. A los efectos de este inciso no se considerarán
distintas las materias civil y comercial.
3. Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán
acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución
sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de
concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el
juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado.
4. Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir
demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más
avanzados.
CONCEPTO: es el acto procesal mediante el cual se persigue la reunión en un solo
expediente o ante un mismo estrado de 2 o mas procesos que tienen entre si una
vinculación jurídica sustancial o una conexidad jurídica evidente aunque hayan sido
iniciados diferentes momentos y empezaron a tramitarse independientemente siempre
que lo decidido en uno pueda producir cosa juzgada en el otro.- Los procesos tramitan
ante un solo juez y se decidirán en una solo sentencia, o simultáneamente en
sentencias no contradictorias por prevalecer un criterio único que los rija.- En la
acumulación de procesos existe una acumulación de pretensiones pero ellos fueron
deducidos en juicios que comenzaron por separado y que posteriormente se unen para
posibilitar el dictado de una sentencia única. Se trata de una acumulación sucesiva ya
que el proceso no nació acumulativo sino que se convirtió mas tarde en tal.- La
acumulación evita el dictado de sentencias contradictorias al mismo tiempo procura la
mayor economía procesal pero las consecuencias de su aplicación a determinados
supuestos no pueden llegar a postergar la garantía de defensa en juicio y el debido
proceso ( art. 18 C.N.) aunque ya se haya consentido la providencia que resolvió la
acumulación.-Cuando intervengan jueces que tuvieren diferentes competencias en
razón del monto la acumulación se efectuara en el de mayor cuantía.- El Código hace
referencia a la competencia en razón de la materia, cabe destacar que no procede la
acumulación de procesos sustanciados en diferentes jurisdicciones, sino que solamente
cabe hacer saber al otro juez la existencia del que se sustancio en el fuero nacional,
salvo que la competencia territorial fuera prorrogable y mediara conformidad de las
partes facultadas para ello.-
ART.190.CPCCN Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordenará de
oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda o, posteriormente, por
incidente que podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el
momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a
lo que dispone el artículo 188 inciso 4.- ( art. 190 CPCCN), podrá plantearse hasta el
momento de quedar en estado de sentencia. Debe advertirse y esta será muy
importante para la explicación en la reconvención no acumulativa, que en la
acumulación de procesos el tramite deviene ente la existencia de dos proceso ya
articulados, en cambio la reconvención tal cual esta ahora legislada en el ámbito
nacional se produce de modo inmediato sobre un proceso en tramite ( según el que se
reconviene).-
La norma consagra una solucione ya había sido admitida por la jurisprudencia porque
se trata de una cuestión de orden publico ya que tiende a evitar pronunciamientos
contradictorios.
BOLILLA VI
ACTOS PROCESALES Y RESOLUCIONES JUDICIALES:
Notificaciones.
1.- Desarrolle la notificación personal o por cédula. Enumere tres providencias que
deben ser notificadas por este medio.
LAS NOTIFICACIONES son los actos procesales mediante los cuales se pone en
conocimiento de las partes o de terceros, el contenido de las resoluciones judiciales.-
Tiene por objeto asegurar la vigencia del principio de contradicción y establece un punto
de partida par el cómputo del plazo.-
Es el acto por el cual se hace conocer una resolución judicial ya sea esa sola resolución
o la misma acompañada por un acto o documentación presentada por la otra parte un
dictamen ( fiscal, pericial, etc) pudiendo además incluir junto con estos antecedentes o
sin ellos uno citación, emplazamiento o comparando a los fines del proceso.-
Por ejemplo: se presenta una demanda este es un acto procesal.- Respecto de la
misma el juez dicta una resolución de traslado ( como otro acto procesal) en lo que
ordena comunicar la demanda al demandado ( notificación) a la vez que lo cita ( lo
intima a comparecer) y emplaza ( le da un plazo) para que comparezca a estar a
derecho y a contestarla:- Esa resolución de traslado junto con las copias de la demanda
se notifica al demandado mediante otro acto procesal ( la cedula de notificación).-
La importancia que reviste la notif. Su regulación es bastante diversa y se encuentra
dispersa respecto al fuero que corresponde tanto respecto a los encargados de realizar
la tarea, cuanto al monto de dar a conocer las resoluciones judiciales.-
Ciertas normas como la Ley de Convención entre la Nación y la Provincia aprobada para
la primera por Ley 22172 tienden a simplificar los medios de comunicación para una
más pronta y eficaz noticia de los actos procesales y una mayor celeridad del proceso.-
FORMAS DE NOTIFICACIONES:
a) por ministerio de ley,
b) tácita,
c) personal,
d) por cédula,
e) por acta notarial,
f) por telegrama,
g) por carta documento,
h) por edictos,
i) por radiodifusión o televisión.
Hay que diferenciar la notificación personal de la notificación en la persona.-
PERSONAL: Es cuando la parte o su apoderado concurre al juzgado y deja una nota
firmada en el expediente expresando que se notifica de determinada resolución.
También debe firmar, como control, el secretario o prosecretario, al pie de la diligencia
extendida. Supone la concurrencia al juzgado a quien realiza dicha notificación.- El Art.
142 CPCCN y es equivalente a la notificación por cedula.- El sistema previene en este
Art. La forma que debe llevar este tipo de notificación y en el siguiente permite al
funcionario notificar a la parte o al apoderado.- Art. 143 CPCCN ( COPIAR): En realidad
ni la parte ni el apoderado están obligados, solo tienen la carga de notificarse.- La
limitación del Art. A estas dos personas no permite intimar al cumplimiento de esta
norma al letrado patrocinante ni a los autorizados en el expediente.- En el carácter de
parte se encuentra comprendido también el representante legal y el necesario así como
también el defensor oficial.- El supuesto del Art. De acuerdo con la tarea que tienen los
juzgados resulta difícil que se cumpla a menos que se reserve el expediente a ese
efecto y cuando se entregue se compruebe la identidad.- Gaibrois: en un importante
trabajo ha creado un modelo para la notificación informatizada previsto en esta norma.-
EN LA PERSONA: Es aquella en la cual el notificador tiene que ubicar a la persona a
notificar y realizar dicha notificación directamente a ella.- Se la puede realizar en el
juzgado o fuera de el a través del oficial notificador o de alguien encargado al efecto de
la notificación.- Lo regular es la segunda opción en razón de que salvo casos especiales
este tipo de notificaciones supone a las personas fuera del tramite del expediente.- Pero
en la audiencia la notificación puede producirse en la persona de modo tacita que se
citan para realizarse con quien concurra ( Art. 125 inciso 3 CPCCN).- Pero el caso
tradicional de notificaron en la persona se da en el proceso de demencia ( Art. 626
inciso 3 CPCCN).- Se trata en este caso de notificar efectivamente al presunto insano de
la resolución de designación de oficio de 3 médicos psiquiatras o legalistas para que
informen dentro del plazo de 30 días según el estado actual de las facultades mentales
del presunto insano.- Debe buscárselo y encontrar en su persona la notificación
dejándose constancia expresa de ello.- Otro supuesto es el de los subinquilinos y
ocupantes en el proceso de desalojo ( Art. 684 CPCCN).-
POR CÉDULA: Es un escrito firmado por el abogado o por el secretario o prosecretario
del juzgado, que tiene como fin comunicar una resolución judicial.
NOTIFICACIONES QUE SE REALIZA (135): Sólo serán notificadas personalmente o por
cédulas, las siguientes:
a) Las que disponen el traslado de la demanda, reconvención y de los documentos que
se acompañen con sus contestaciones.
b) La que dispone correr traslado de las excepciones y la que las resuelva.
c) Las que ordena la apertura a prueba y designa audiencia preliminar (360).
d) Las que declare la cuestión de puro derecho, salvo que ello ocurra en la audiencia
preliminar.
e) Las que se dicten a partir del llamamiento para la sentencia y ésta. f) Las que
ordenan intimaciones o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, hacen
saber medidas cautelares o su modificación o levantamiento.
g) devolución del expediente.
h) la que deniega recursos extraordinarios.
i) caducidad de instancia, etc.
2.- Explique la diferencia que existe entre notificación por ministerio de la ley y
notificación tácita.
POR MINISTERIO DE LEY: (por nota o automática). Se presume que las partes quedan
notificadas de todas las resoluciones judiciales los días martes y viernes llamados días
de nota, aunque no hayan consultado el expediente. No están comprendidas las
resoluciones que se deben notificar por cédula. Los días que opera son los días MARTES
Y VIERNES (llamados días de nota).- Acá el plazo comienza a correr desde el día
siguiente hábil al día de nota.-
EJEMPLOS:
a) Si se notifica un martes, el plazo comienza a correr desde el día miércoles, si este
fuese hábil, desde lo contrario corre desde el jueves.-
b) Si se notifico un viernes, el plazo comienza desde el lunes (sábado y domingo no se
cuentan).-
Puede también ocurrir que un letrado concurre el día de nota (martes y viernes) y el
expediente no se encuentra o no se lo puede exhibir. –
Lo que debo hacer es solicitar el Libro de Asistencia ( libro de notas) el cual tiene que
llevarlo en prosecretario administrativo y dejar constancia firmada de que el expediente
no estaba o no me fue exhibido caso contrario yo quedo notificado aunque Novaya visto
el expte.- ART.- 133 CPCCN.- COPIAR:
EL ARTÍCULO CONTEMPLA DOS SUPUESTOS:
a) el primero alude a que la notificaron no se considera cumplida si el expíe no ase
encontrara en el tribunal.- En este caso no es necesario dejar constancia alguna.-
b) el segundo que la notificación tampoco se considera cumplida si encontrándose el
expíe en el tribunal el mismo no se exhibiera a quien la solicitara.- Esta circunstancia se
deberá ser asentada en el libro de asistencia.-
TÁCITA: El que retire el expediente (préstamo), queda tácitamente notificado de todas
las resoluciones que haya en el expediente. Lo mismo en caso de retiro de copias
realizado por la parte, su apoderado o letrado.- El retiro del expíe conforme al Art. 127
CPCCN importe la notificación de todas las resoluciones.- El retiro de las copias de
escritos por la parte o su apoderado o su letrado o persona autorizada en el expíe,
implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquellos se
hubiere conferido.-
Es la que surge del retiro del expíe en las condiciones y requerimiento de la ley.- El
retiro del expíe por una parte ( o por otras personas que autoriza la ley) tiene un efecto
de considerar notificadas las resoluciones que el mismo contenga.-
ART. 134 CPCCN COPIAR… El articulo que comentamos trae a nuestro juicio dos
modalidades diferentes de notificación que aparecen difundidas.- El retiro del expíe es
una notificación tacita que supone el conocimiento de todas las resoluciones para el
retiro de las copias ( individuales especifica) significa el conocimiento implícito de ellas.-
La reforma al Art. 134 CPCCN, incorporo a las personas autorizadas en el expíe a retirar
las copias de escritos importando ello notificación de la parte a que asisten se extiende
también al Art. 127 CPCCN en cuanto a la posibilidad de préstamo.- Por otro lado deben
inclusive dentro del concepto de copias de escritos a las copias de los documentos y
demás constancias acompañadas en ellos para el traslado porque de lo contrario el
mismo no quedaría confeccionado.- La notificación llamada tacita por el Código se
diferencia de la directa como la cedula Art. 135 CPCCN y siguientes porque no existe
una imposición expresa o inmediata surgida de un acto jurídico procesal que lleve
conocimiento de la parte los elementos que deben notificarse.- Se diferencia también de
la notificación implícita Art. 137 y 149 CPCCN en que esta requiere la existencia de
actos pasivos concurran a formar la presunción ineludible de conocimiento.- En al
notificación tacita la ley presume objetivamente el conocimiento de todas las
resoluciones ante el acto del retiro del expíe.- La notificación tacita del primer apartado
del Art. 134 CPCCN solo se refiere a las providencias y resoluciones en las que el que
retira el expíe tuviere un interés directo y no a todas en sentido genérico.- Si el expíe
se retiro fuera de los supuestos previstos en el Art. 127 CPCCN ( por ejemplo: para
sacar fotocopias de algún elemento o por quien no esta entre los sujetos para quienes
expresamente se imponen la carga) o el retiro de copias cuando aun no se corrió
traslado la notificación no se opera porque de lo contrario la referencia del Art. Que
comentamos al 127 CPCCN no tendría sentido
3.- Explique cuáles son las actuaciones que puede ejercer el Juez posterior a la
sentencia.
A) LAS ACLARATORIAS (36 INC. 6): es decir, corregir, a pedido de parte, formulado
dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material;
aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier
omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y
discutidas en el litigio, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión.
b) Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fuesen pertinentes.
c) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
d) Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que se tramiten por separado.
e) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciarlos, en su caso,
decidir los pedidos de rectificación que se refiere el art. 246 (ejercer el control de
legalidad a pedido de parte en las apelaciones y concederlas para elevarlas
posteriormente al tribunal).
f) Ejecutar oportunamente las sentencias, a pedido de parte.
En canto a la competencia con el dictado d e la sentencia el juez ve agotada su
competencia para intervenir en el proceso.- En tal sentido luego de dictar la sentencia
puede disponer la traba de alguna medida cautelar o bien sustanciar los recursos que se
hubieren articulado para elevar el proceso al Superior.- También prevé la norma la
posibilidad de desarrollar otro tipo de tareas, pero con un sentido administrativo como
expedir testimonios o inclusive proseguir la sustentación y decidir los incidentes que
tramitan por separado.-
En cuanto a la aclaratoria: este remedio legal procede de oficio o a pedido de parte a
los fines de corregir algún error concepto oscuro u omisión en que se hubiere incurrido
al dictar la sentencia sin que ello importe altera lo sustancia de la decisión.- Cuando es
dictada de oficio el juez procede a la corrección siempre antes de la notificación a las
partes mientras que cuando es articulada por los interesados la misma debe deducirse
dentro de los 3 días de notificada la sentencia, en primera instancia o dentro del 5° día
en caso de tratarse de una sentencia de 2° instancia ( Art. 272 CPCCN).- Como la
interpreta la jurisprudencia y la doctrina el pedido de aclaratoria no suspende el plazo
de interposición dentro recurso ( sea ordinario o extraordinario) la única excepción
admisible estaría dada en el supuesto que exista una omisión y el juez admita la
aclaratoria.- En ese caso al solvente la omisión podría computase desde la notificación
de esa aclaratoria el plazo para apelar referido a la que se decidió en ella.- El recurso de
apelación en subsidio solo esta contemplado en el supuesto del recurso de reposición (
Art. 241 CPCCN).- Por ello si la parte en lugar de recurrir directamente en apelación
ante el tribunal de alzada respecto a los puntos omitidos en la sentencia de 1° instancia
( Art. 278 CPCCN) opta por la vía de la aclaratoria y esta es desestimada no puede en el
mismo recurso de aclaratoria deducir la apelación en subsidio.- El recurso de apelación
con respecto al recurso libre continua con la fundamentación y sustanciación en 2°
instancia ( Art. 243 CPCCN).- En cuanto a la ejecución la norma alude a la posibilidad
del juez de llevar a cabo la ejecución de la sentencia que hubiere dictado ya sea por
haberla consentido por las partes o por haber quedado ejecutoriada o por haberse
agotado los mecanismos recursivos para su revisión.-
4.- ¿Cuál es el plazo para contestar un traslado si la providencia no señala uno
específico?
CONFORME ART. 150 CPCC, el plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición
en contrario de la ley, es de 5 días. Todo traslado se considerará decretado en calidad
de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de
contestación, no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.
TRASLADO: providencia mediante la cual el juez ordena comunicar a una de las partes
algo solicitado por la otra.- Es el escrito por la cual se da trsaldo se debe acompañar
con copias firmadas (tantas copias como partes intervinientes).- Lo mismo para la
contestación del traslado.- El traslado requiere ser contestado dentro del plazo de 5
días.-
La norma establece un plazo genérico para todos aquellos supuestos en que el Código
no establezca un plazo determinado. Vencido ese plazo a contar desde el día inmediato
siguiente hábil a aquel ñeque se halla producido la notificación el traslado al que alude
el precepto ya no podrá ser contestado en virtud del principio de preclusión.- El termino
autos significa que vencido el plazo conferido contestado o no el traslado el expte será
recepcionado por el órgano jurídico para resolver la cuestión que se hubiere suscitado.-
Resulta intranscendente para la decisión del juez que el citado haya dejado de usar su
derecho a manifestarse.- Ello según surge expresamente de la parte final del articulo.-
La ley 25488, Art 150 CPCCN dejo n claro que la vista no se concede en calidad de
autos, es decir que como consecuencia de la comunicación no debe dictarse una
resolución inmediata a un pedido o a un planteo.- Plazo, carácter: el plazo de las vistas
y traslado dado por la norma es supletoria para el supuesto en que el código no
establezca otro ( por ejemplo: 338 CPCCN traslado de la demanda en el proceso
ordinario o el juez nom este autorizado a establecerlo de acuerdo con las circunstancias
del acto ( por ejemplo: Art. Inciso 5 Hart. 497 2° párrafo. CPCCN)
5.- ¿Cuándo se produce la notificación tácita? ¿Qué efectos produce?
Cuando se retira el expediente (en préstamo) queda tácitamente notificado de todas las
resoluciones que haya en el expediente. Lo mismo en el caso de retiro de copias
realizado por la parte, su apoderado o letrado.-
También se produce ésta ("ficta confessio"): cuando se deduce de otros hechos o
actitudes asumidas por la parte contra quien se pide la prueba de confesión. Ej: no
comparecer a la audiencia de absolución de posiciones, sin tener una justa causa; o
compareciendo, negarse a contestar categóricamente, o dar respuestas evasivas.
El efecto inmediato, es el reconocimiento de lo pretendido por la otra parte.
6.- Mencione cuales son las reglas generales de las audiencias.
CONCEPTO: las audiencias son los actos mediante los cuales el órgano judicial recibe
las declaraciones brindadas verbalmente por las partes o por terceros.-
LAS AUDIENCIAS SE AJUSTARÁN A LAS SIGUIENTES REGLAS:
1) Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio,
que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad, afecta la
moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad (ej. audiencias de
familia). La resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la
causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.
2) Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones
especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución.
Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará, en el acto, la fecha de
su reanudación. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de
celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.
3. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con
cualquiera de las partes que concurra.
4) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar
treinta minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro
de Asistencia.
5) El secretario levantará acta, haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo
expresado por las partes. El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo
cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá
consignarse esa circunstancia. El juez firmará el acta cuando hubiera presidido la
audiencia.
6) Las audiencias de prueba serán documentadas por el Tribunal. Si éste así lo
decidiere, la documentación se efectuará por medio de fonograbación. Esta se realizará
en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta
que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para
su consulta. Las partes que aporten su propio material, tendrán derecho a constancias
similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca el tribunal de
superintendencia. Estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de
alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos
sometidos a su decisión, podrán requerir la transcripción y presentación de la
fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de
prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común.
7) En las condiciones establecidas en el inciso anterior, el tribunal podrá decidir la
documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico.
El juez tiene el deber de: “Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia,
todas las diligencias que sea menester realizar” y para mantener el buen orden y
decoro en los juicios deberá excluir de las audiencias a quienes perturben
indebidamente su curso.
7.- Concepto de notificación por medio de ministerio de la ley. Días que opera. ¿Qué
pasa si el día que debió operar es feriado o inhábil?
POR MINISTERIO DE LEY: (por nota o automática). es la regla general en materia de
notificaciones. Se presume que las partes quedan notificadas de todas las resoluciones
judiciales los días martes y viernes llamados días de nota, aunque no hayan consultado
el expediente. No están comprendidas las resoluciones que se deben notificar por
cédula.
Si de esos días fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota. En
este tipo de notificación el plazo comienza a correr desde el día siguiente hábil al “día
de nota”.
Puede ocurrir que Ud. -como letrado- concurra el día de nota (martes o viernes) y el
expediente no esté o no se lo exhiban. ¿Que debe hacer Ud. para evitar quedar
notificado? Debe solicitar el Libro de asistencia (también denominado "Libro de notas",
que obligatoriamente debe llevar el prosecretario administrativo) y dejar constancia
firmada de que el expediente no estaba o no le fue exhibido; de lo contrario -
reiteramos- quedará Ud. notificado, aunque no haya visto el expediente.
8.- Requisitos de las sentencias interlocutorias.
Son las que resuelven sobre cuestiones que requieren sustanciación (traslado a las
partes) y que se plantean durante el curso del proceso. Estas resoluciones -a diferencia
de las providencias simples- deciden sobre cuestiones controvertidas y por ello
requieren sustanciación: planteada la cuestión por una de las partes, se debe dar
traslado a la otra para que conteste en el término establecido. Recién después de
contestado el traslado (o de vencido el término) el Juez dictará la "sentencia
interlocutoria" pertinente. Ejs: las resoluciones que deciden sobre excepciones, sobre
incidentes, sobre recusación del Juez, sobre negligencia, etc.
LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA tiene los mismos requisitos de cualquier resolución
judicial (por escrito; lugar y fecha; firma del Juez), pero además debe contener: los
fundamentos en que se basa. (La omisión de los fundamentos, causa la nulidad de la
resolución); la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y deben
pronunciarse sobre las costas.
9.- Mencione que resoluciones judiciales conoce. Desarrolle los requisitos que debe
contener la sentencia definitiva de primera instancia.
RESOLUCIONES JUDICIALES. CONCEPTO:
Actos procesales emanados del juez o tribunal. Es un tipo especial de escrito que
corresponde al magistrado a los miembros del tribunal o funcionarios especialmente
asignados a su redacción y dictado es lo que llamamos resoluciones.- Estas también
reciben el nombre genuino de proveimiento ( de proveer o dar una solución) también
tiene denominaciones mas antiguas que todavía se usan auto ( por interlocutoria) y
decreto ( por resolución simple) por ejemplo Art 122 CPCCN.- En el proceso reciben el
nombre de las resoluciones todos los actos del juez tomados en el curso y como
consecuencia de un proceso.- Se puede definir a cada categoría como un acto de
autoridad de un magistrado investido de poder jurisdiccional y emitido como
consecuencia de un proceso de un procedimiento o de un acto procesal.- Sin perjuicio
de ello y con revisión judicial , los secretarios, prosecretarios, jefes de despacho o como
se lo llamaban antes oficiales primeros y otras designaciones que reciben estos
funcionarios pueden dictar algunas resoluciones que la ley les permite.- Por ejemplo
Art. 38, 38 bis y 38 ter. CPCCN).-
REQUISITOS. Su redacción por escrito, en idioma nacional. La indicación de la fecha y
del lugar en que se indiquen. La firma del juez cuando se trata de resoluciones dictadas
en primera instancia o de los miembros del tribunal o del presidente de este según se
trate respectivamente de sentencias ( definitivas o interlocutorias ) o de providencias
simples dictadas en ulterior instancia.- Los fundamentos, deben apoyarse en los hechos
controvertidos en el respectivo incidente y en las normas jurídicas que laso rigen,
respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.- La
decisión expresa positiva y precisa de las cuestiones planteadas.- El pronunciamiento
sobre costas.- Con respecto a las sentencias dictadas con motivote un desistimiento,
transacción o de una conciliación, deben dictarse en la forma prevista para las
providencias simples o para las sentencias interlocutorias según que homologuen o no
tales actos.-
Durante el proceso, el Juez dicta -de oficio o a petición de parte- numerosas
resoluciones y pueden ser:
A) PROVIDENCIAS SIMPLES: son los enlaces que encadenan el procedimiento en su
marcha hacia la decisión (sentencia definitiva y eventualmente interlocutoria). Estos
enlaces vinculan los actos de las partes entre si o de las partes con el tribunal. Pero las
providencias simples también tiene un carácter activo por ejemplo cuando sin
requerimiento de parte el tribunal toma medidas ( Art. 36 inciso 1 CPCCN). El Art. 160
las caracteriza.- Copiar: Entre las resoluciones simples y las providencias simples hay
diferencias.- En algunos casos las formas de las providencias simples es usado también
para ciertos modos de terminar el proceso tale son los supuestos de el Art. 304 1° parte
CPCCN, ( desistimiento del proceso),Art. 305 CPCCN ( desistimiento del derecho), Art.
308 CPCCN (transacción), Art. 309 CPCCN( conciliación).- Estas resoluciones simples
son integrativas por cuanto integran el acto dispositivo previsto en el Art. 160 CPCCN
con los actos de las partes que lo fundan y le sirven de antevente formando con las
mismas un todo indescindible.- El código las considera recién en esta caso resoluciones
homologatorias.- La firma de las resoluciones simples Art. 160 CPCCN, contiene una
omisión pues si bien dice “ o de secretario en su caso” debe entenderse que también se
halla comprendido dentro de sus previsores el prosecretario administrativo ( antes
oficial primero) o el jefe de despacho en virtud de lo dispuesto por la segunda parte del
Art. 38 bis del mismo ordenamiento.- Por otra parte es interesante destacar que esta
denominación es relativamente moderna, pues en general estas providencias se han
llamado también providencias de tramite, decretos, de ordenación procesal y
providencias ordenatorias.- Se las considera complementarias de las facultades
interlocutorias del juez como director del proceso.-
B) SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS; Art. Copiar: Además de los requisitos de las res.
Simples requieren la exposición de sus fundamentos en todos los casos bajo pena de
nulidad (b Art. 34 Inc. 4 CPCCN). Los fundamentos son los principios sobre los que se
va a basar la decisión.- Representan cada una de las razones esenciales que procuran
afianzar algún hecho como antecedente de la aplicación de la norma jurídica. Constituye
la construcción lógica que subsume los hechos planteados en la norma jurídica e
interpreto, fija los alcances, o resuelve una cuestión de derecho o mixta, respetando la
jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.-Estas sentencia en
principio están destinadas a la resolución de incidentes, habiendo sido llamadas también
que deciden artículos, expresión que viene de formar articulo, para indicar la
introducción de una cuestión incidental a lo que también se lo denomina articulo para
quien recaiga sobre ella una decisión judicial.- También llamadas autos mas en la
tradición del proceso penal. Pero las resoluciones interlocutorias a veces resuelven en el
proceso o resultan ser resoluciones finales de procesos particulares.- El Art. 135 inciso
13 CPCCN habla de las sentencias interlocutorias con la fuerza de tales considerando de
esa forma a aquellas que por sus efectos equivalen a una sentencia definitiva. Es clásico
el caso el allanamiento que se planteo junto con el cumplimiento de la prestación (ART.
307 3° PARRA. CPCCN) o la que rechazan el desistimiento del derecho, la transacción o
la conciliación Art. 162 CPCCN, que a la inversa impiden que el proceso finalice y
mantienen su continuidad. La jurisprudencia menciona otro caso como la decisión que
desecha las defensas previas articuladas por la codemanda quien reviste el carácter de
definitiva debiendo se por ello notificada mediante cedula lo mismo que la resolución
que admite una excepción perentoria que crea cosa juzgada material siendo
interlocutoria ( Art. 353 CPCCN) o la que se dicta en la rendición de cuentas ante una
obligación fehaciente.- ( Art. 653 CPCCN).-
C) SENTENCIAS HOMOLOGATORIAS: ART. 162 CPCCN: esta integran con la autoridad
de la jurisdicción una decisión particular producida en juicio p fuero de el yb le dan
efecto de cosa juzgada, a la vez que permite que antes de su incumplimiento se pueda
proceder conforme las reglas de la ejecución de sentencias. ( Art. 499 y Suter
CPCCN).- Por excepción los achuraos ante la mediación prejudicial administrativa ( ley
24573 Art. 12 ) no requieren homologación judicial para ser ejecutados judicialmente lo
que es uno de los fundamentos de su inconstitucionalidad aunque la homologación es
obligatoria en todos los cazos que actúen incapaces que deben ser asistidos por el
asesor de menores.- El proceso homologatoria es por naturaleza un sostenimiento
jurisdiccional voluntario que tiene por objeto otorgar al acuerdo conciliatorio,
transacional o extrajudicial de las partes el efecto propio de una sentencia que hace
adquirir a dicho cuerdo el carácter de verdadero titulo ejecutivo. Solo procede en el
juicio por homologación atender al cumplimiento de los aspectos formales, siempre que
no se contraríen los requisitos exigidos por la ley para la validez del convenio resultados
por ende inconducentes los planteos formulados por el locatario que resulten ajenos a
la pretensión originaria pues de otro modo se convirtió en este tipo de proceso en un
juicio sumario de desalojo.- El pedido de homologación configura un proceso atípico
cuyo tramite no excede la posibilidad de producir prueba circunscriptas esta a la
comprobación de los hechos litigiosos y en especial la inherente a la autenticidad o
falsedad del documento presentado.- Frente a un pedido concreto de homologación el
juzgador considera el advenimiento externamente e internamente , examinado las
condiciones de capacidad y de cumplimiento de la ley.- la tarea del interprete se
encaminara hacia una verificación del contenido y esencia del acto o negocio que debe (
o no ) ser homologado, a fin de otorgarle ejecutabilidad lo que hace que la tarea no
deba reducirse a una mera comprobación de aspectos formales.-
D) sentencias definitivas (de 1ra. Instancia o de 2da. o ulterior instancia).
REQUISITOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA: es propiamente
lo que concluye un proceso de conocimiento de manera ordinaria o regular. Tiene que
reunir los mismos requisitos de la interlocutoria pero con un mayor acento en las
diversas partes que se tratan las cuestiones.- En general tiene tres partes sustanciales:
a) Los resultados: que nos dan noticia de todo lo acaecido en el proceso, b) Los
considerandos: donde se elaboran los resultados en función de la prueba para fijar los
hechos y de la norma para la subsunción jurídica, c) La parte dispositiva o fallo : que es
la decisión: El Art. 163 CPCCN se ocupa de su contenido.- El desarrollo de su contenido
es importante pues su aplicación se extiende a todas las demás resoluciones.-
EXISTEN OTRAS SENTENCIAS DEFINITIVAS: el proceso requiere de otros tipos de
sentencias definitivas cuyo alcance son diversos según el tipo reproceso de que se
trate. Así tenemos la sentencia definitiva de los juicios ejecutivos que no son definitivos
en el sentido propio del proceso ordinario, pero debe guardar los mismos recaudos, si
ello fuera pertinente. Los procesos especiales como los relativos a las personas
(incapacidad) o familia (divorcio, alimentos, etc.) requieren que las sentencias tengan
que cumplir requisitos especiales muchos de los cuales provienen de la legislación de
fondo.- Pero en todos los casos la sentencia definitivas de cualquier proceso deben en la
estructura de la sentencia de 1° instancia que es la que presenta su contenido y
desarrollo a las demás resoluciones definitivas.-
REQUISITOS EXTERNOS: a) ser escrita, a máquina y con tinta negra; estar redactada
en idioma nacional; indicar lugar y fecha en que fue dictada; no contener citas ni fojas
en blanco; mencionar con precisión las normas y resoluciones que invoque; ser firmada
por el Juez, con firma entera, aclarada al pie con sello de goma; etc.
REQUISITOS INTERNOS (O DE CONTENIDO):
1) La mención del lugar y fecha.
2) El nombre y apellido de las partes.
3) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.
4) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.
5) Los fundamentos y la aplicación de la ley.
6) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones
deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho
de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su
caso, en todo o en parte.
7) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.
8) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la
declaración de temeridad o malicia.
9) La firma del juez.
AGREGAR CODIGO COMENTADO.-
BOLILLA VII
1.- Requisitos que debe contener la demanda (Forma).
Están establecidos básicamente en el Art. 330 del Código. Pero además existen otros
requisitos, a los cuales nos referiremos luego de analizar el Art. 330: "La demanda será
deducida por escrito y contendrá":
1) El NOMBRE Y DOMICILIO del demandante.
2) El NOMBRE Y DOMICILIO del demandado.
3) La COSA DEMANDADA, designándola con toda exactitud.
4) Los HECHOS en que se funda, explicados claramente.
5) El DERECHO, expuesto sucintamente. Evitando repeticiones innecesarias.
6) La PETICIÓN en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto
reclamado, salvo cuando al actor no le fuera posible determinarlo al proveerla. Por las
circunstancias del caso. o porque la estimación dependiera de elementos aún no
definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar
la prescripción de la acción. En estos supuestos no procederá la excepción de defecto
legal. La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas".
Otros requisitos de la demanda: Algunos Son impuestos por el Código, y otros por el
Reglamento para la Justicia Nacional o por la práctica:
1) la demanda se presenta por ESCRITO, en TINTA NEGRA Y PAPEL OFICIO.
2) se debe redactar en IDIOMA NACIONAL. Si se acompañan documentos o sentencias
extranjeras, en otro idioma, se debe presentar su traducción hecha por traductor
público matriculado.
3) deben presentarse tantas COPIAS firmadas de la demanda, como partes
intervengan.
4) los abogados y procuradores deben indicar tomo y folio o número de matrícula de
inscripción.
5) cumplir los requisitos Fiscales, es decir, haber pagado el impuesto de justicia.
6) presentar los documentos que acrediten la personería. 7) la demanda debe estar
firmada por el actor o su representante y por el letrado que lo patrocina.
8) se debe encabezar por la "suma", es decir, con la expresión de su objeto.
9) constituir -en el primer escrito- domicilio legal y denunciar el real del representado,
etc.
DEMANDA: Concepto: es el acto de iniciación del proceso por medio del cual se ejerce
el derecho de acción y se deduce la pretensión.- efectos procesales de la presentación
de la demanda: la sola presentación de la demanda ante el juez produce distintos
efectos procesales y sustanciales.- Procesales: a) Abre la causa imponiendo al juez el
deber de expedirse sobre su admisibilidad.- b) Fija la competencia del juez en relación
con el actor.- c) Se establecen las pretensiones del actor y se determina la calidad del
demandado o demandados que sumen las personas que aquel indica.- d) El actor debe
abonar las costas ocasionadas aunque el proceso no continúe e) Nace para el
demandante la carga de instar el proceso a fin de evitar la caducidad de la instancia.-
La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia consideran que no hay litispendencia
mientras que la demanda no haya sido notificada.- Sustanciales: 1) Interrumpe la
prescripción tanto adquisitiva como liberatoria.- 2) Impide la caducidad del derecho en
los casos en los que el no ejerció el derecho dentro de un plazo produce la caducidad de
el pero si prime la instancia dicho acto impeditivo carece de eficacia.- 3) Extingue los
derechos opcionales del acto, en los supuestos en que el actor pueda optar entre varias
pretensiones, la interposición de la demanda implica hacer uso de esa opción.-
Requisitos sustanciales: A) Nombre y domicilio del demandante: la individualización del
actor interesa tanto al juez como al demandado, al primero porque debe examinar la
legitimación y capacidad de quien representa y al segundo porque una vez notificado
tiene que estar en condiciones de oponer las defensas y excepciones pertinentes y en
su caso de eje de ejercer la facultad de reconvenir.- Quien demanda debe cumplir Copn
las requisitos de constituir domicilio, bajo el apercibimiento de la falta de constitución
del mismo.- B) Nombre y Domicilio del Demandado, el actor es quien determina las
personas que han de ser demandadas, salvo en el caso del litisconsorcio necesario
donde le juez puede integrar la litis de oficio o a pedido de parte.- En muchos casos la
el domicilio del demandado fija la competencia del juez.- C) La cosa demandada con
precisión para permitir así demandado una defensa eficaz y en su caso la posibilidad de
allanarse.- D) Los hechos, el código exige que en los proceso de conocimiento la
demanda se sustancie por medio de la exposición de los hechos en los juicios
pertenecientes a la llamada jurisdicción voluntaria y en los de ejecución no es necesario
una explicación de los hechos en que se funde la petición, basta que el actor acompañe
el titulo e indique su pretensión.- E) El derecho, es conveniente que el actor cumpla
cabalmente con este inciso ya que puede ser útil para determinar la pretensión y
aclarar la causa de la misma ya que a veces la narración de los hechos puede dar lugar
a diferentes interpretaciones y consecuencias jurídicas.- Cabe advertir que la regla
general el juez conoce el derecho ha restado valer a esta exigencia y en principio la
omisión de las citas legales no autoriza al demandado a oponer la excepción de defecto
legal.- F) La petición, es aquello que se solicita al juez y quien justifica la promoción de
la demanda. Sobre ello debe pronunciarse el juez por medio de una sentencia que
declare fundada o infundada la demada. De ahí la necesidad de que aquella se formule
en términos claros y precisos.- (MEDIACIÓN) AGREGAR. APUNTE.-
BOLILLA VIII
1.- ¿Qué es la reconvención? ¿Contra quien procede?
También llamada contrademanda, es el acto procesal por el cual el demandado presenta
en el mismo escrito de contestación de demanda, las pretensiones contra el actor. Cabe
aclarar que el proceso sumarísimo no se admite la reconvención (art. 498 inc. 1).
Por ejemplo:
1.- El actor demanda por cumplimiento de contrato y el demandado deduce
reconvención por rescisión de ese contrato.-
2) se demanda por reivindicación de un inmueble y el demandado reconviene por
reivindicación de otro inmueble suyo cuya posesión tiene el actor.-
3) se demanda por entrega de la cosa y el demandado reconviene por el pago del
precio.-
4) Se demanda por rendición de cuentas al mandatario y este reconviene por
devolución de lo gastado a raíz del mandato.-
Entre las actitudes que puede adoptar el demandado al ser notificado del traslado de la
demanda es la de reconvenir, es decir insertar en el proceso originario una nueva
demanda contra el actor, para que sea resuelta por el mismo juez que conoce en la
demanda originaria, por los mismos tramites y en una sola sentencia.- El actor
reconvenido no puede a su vez reconvenir pero en algunas oportunidades fue
aceptado.- El fundamento de la reconvención es logar las economía procesal, dado que
cuando se permite la demanda y la reconvención tramitan en el mismo proceso y se
resuelvan en la misma sentencia se evita la proliferación de juicios y gastos.- La
oportunidad para reconvenir en el mismo escrito de contestación de la demanda ( en el
encabezamiento se pone “ Contesta demanda y Reconvención” ) Ésta reconvención
debe realizarse al momento de contestar la demanda porque sino no se puede hacer
posteriormente, pero queda a salvo su derecho para hacer vales su acción o pretensión
iniciado con otro proceso.-
Es, en síntesis, la demanda del demandado contra el actor, por lo tanto debe darse
traslado de ésta reconvención al actor para que éste la conteste.
PROCEDE únicamente contra el actor y el demandado no puede, mediante ésta,
introducir al proceso a terceros extraños al mismo. No es admisible la reconvención de
la reconvención. Su forma, contenido y requisitos son los mismos que se prescriben
para la demada, Por ejemplo; exponer los hechos, el derecho la petición, la cosa que se
demanda, etc.-
EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE ADMISIÓN:
a) que se deduzca en el mismo escrito de contestación de la demanda, si no lo realiza
en esa oportunidad posteriormente no lo podrá realizar.-
b) Que el juez de la demanda tenga competencia para entender en la reconvención.-
Dicha competencia tiene que ser en razón de la materia.-
c) La reconvención tiene que estar relacionada a las cuestiones planteadas e la
demada.-
d) Que la reconvención pueda sustanciarse por los mismos trámites que la demada
principal Por ejemplo Juicio ordinario, la pretensión de l reconvención debe ser de las
que tramitan por juicio ordinario.-
e) Que sea deducida por el demandado y solo contra el actor; ya sea deducida por el
demandado, el actor no puede a su vez reconvenir, no es admisible la reconvención de
la reconvención, ya que si el actor reconvenido se le permitiese al contestar la
reconvención formular una nueva reconvención se tendría que parigual derecho al
demandado y con ello las demandas se multiplicarían al infinito.- y solo contra el actor:
el demandado no pude mediante la reconvención introducir al proceso a terceros
extraños al mismo.-
EN CUANTO A LOS EFECTOS:
1) Importa la deducción de una nueva demanda y como tal tiene los mismos efectos
que la demada principal.-
2) Las partes adquieren un nuevo carácter, el actor se convierte en demandado y el
demandado en actor, correspondiéndole a cada uno la carga de la prueba.-
3) El juez deberá resolver en una sola sentencia las pretensiones incluidas en la
demada y en la reconvención.-
4) Las costas deberá aplicarse al vencido en cada una de las pretensiones.- El traslado
de la reconvención o de los documentos acompañados Con la contestación de la
demanda se notifica al actor o su apoderado por cedula en el domicilio constituido.-
El reconvenido puede oponer excepciones previas, la de incompetencia solo cuando se
funde en razón de la materia, la de defecto legal cuando la pretensión deducida por el
reconveniente no se ajuste en cuanto a al admisión de las pretensiones que tiene que
derivar de una misma relación jurídica, o sea dirigida contra el actor y un codemandado
o un tercero, no es admisible en cambio la excepción de arraigo ya que esta prevista
para el caso que el actor demanda en forma principal.-
2.-Contestación de la demanda. Contenido y requisitos.
Es el acto procesal escrito, mediante el cual el demandado contesta las pretensiones del
actor expuestas en la demanda.
La contestación de la demanda es el acto procesal por medio del cual el demandado
pide que se rechace la pretensión del actor al contestar la demanda quien se defiende
no pide nada contra el demandante solo pide su propia libertad.- El plazo para contestar
la demada, en el juicio ordinario es de 15 días y en el sumario de 5 días. El plazo es
perentorio pero puede ser prorrogado por acuerdo de las partes. Además se trata de un
plazo individual aunque se lo hayan ampliado en razón de la distancia.- En el supuesto
de citación por edictos, si el citado comparece se le corre traslado de la demada y el
plazo comenzara a contestarse desde el día siguiente al de notificación. Si el
demandado no responde a la citación el plazo para contestar la demanda empezara al
día siguiente de la notificación al defensor oficial.-
EN CUANTO A LOS EFECTOS:
a) Cierra la etapa introductoria de la instancia.-
b) Fija la cuestión litigiosa.-
c) Establece definitivamente la competencia del juez.-
d) En el futuro el demandado no podrá recusar al juez sin manifestar la causa.-
e) Determina los hechos que deben ser probados y quien tiene la cargas del a prueba.-
f) Constituye la ultima oportunidad que tiene el demandado para oponer excepcione.-
CONTENIDO Y REQUISITOS: Debe reunir requisitos análogos al escrito de demanda,
pero también debe tener un contenido o requisitos específicos.
LOS REQUISITOS ANÁLOGOS SON
a) los comunes a todos los escritos judiciales: ser hecha por escrito, tinta negra,
castellano, con copias correspondientes, encabezarlas con la suma, cumplir requisitos
fiscales, indicar matrícula de abogados, o procuradores, acompañar documentos que
justifiquen la representación legal o convencional, constituir domicilio, etc.
b) Llevar firma del letrado, justificar la personería invocada, si se presenta un
apoderado (en caso de omisión o insuficiencia del mandato, el actor podrá promover el
respectivo incidente) c) Presentarla al juez que conoce la demada.-
El incumplimiento de estos requisitos no da lugar al rechazo de la contestación y, por lo
tanto, debe tenerse por contestada, sin perjuicio de exigir el cumplimiento del requisito
omitido.
REQUISITOS ESPECÍFICOS: (356).
1) Opondrá todas las excepciones o defensas de que intente valerse. La oportunidad
que tiene el demandado de defenderse es el instrumento técnicos de la garantía
constitucional del debido proceso legal que equivale a la debida defensa en juicio.- En
los procesos de conocimiento no hay limitación en la defensa el demandado al contestar
la demada puede oponer todas las excepcione so defensas del cual intente valerse.- El
aspecto central de la contestación de demanda consiste en precisar cuales son los
hechos controvertidos y como consecuencia d e ello establecer los aspectos que
deberán ser materia de prueba y las cuestiones que el juez deberá considerar en el
fallo.-
EXCEPTIO NOM ADIMPLET CONTRACTUS: El art. 1201 del Código Civil autoriza al
demandado a oponer esta excepción cuando le es reclamado el cumplimiento de
contrato y el actor no hubiere probado haber cumplido sus propias obligaciones u
ofreciere cumplirlas o demostrare que su obligación es a plazo. La ley ha invertido la
carga de la prueba haciendo la pesar sobre quien demada el cumplimiento y no sobre
quien opone la excepción salvo que por la naturaleza de la obligación y del
incumplimiento la prueba de este solo puede ser razonablemente exigida al
excepcionarte.- Esta excepción funciona como excepción dilatoria, no afecta en si
mismo el derecho del actor, solo posterga el momento en que ha de considerarse la
pretensión de el. Por ello la sentencia que rechaza la demanda porque el demandante
no ha cumplido las obligaciones a su cargo no tiene autoridad de cosa juzgada material,
el actor podrá valerse a demandar, demostrando que ha cumplido su obligación u
ofreciendo cumplirla.-
2) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la
demanda: respecto de los hechos que se refieren a terceros y el demandado no tenga el
deber de conocer, será suficiente alegar lo ignorado pudiéndose utilizar la frase “ No me
Consta”.- Tanto el silencio como las respuestas evasivas o la negativa meramente
general pueden estimarse admisión tacita de los hechos expuestos por el actor.-
4) Reserva de la respuesta definitiva: el defensor oficial que actúa en representación
del ausente y el sucesor a titulo universal pueden postergar la carga de admitir o negar
categóricamente los hechos expuestos en la demanda y la autenticidad de la prueba
documental acompañada hasta que se haya recibido la prueba.- Es estableció que la
norma no es clara en cuanto al plazo para dar una respuesta definitiva.- El texto
establece que una vez clausurado el periodo de prueba el juez debe dictar una
providencia intimando a los beneficiario a dar una respuesta categórica.-
3) Reconocer o desconocer la autenticidad de los documentos acompañados que se le
atribuyen. La sanción para el supuesto en que no haya una respuesta categórica acerca
de los documentos es muy grave mas que la referente a los hechos y el juez deberá
tenerlos por reconocidos o recibido. Una vez reconocida la firma del documento se
presume la autenticidad de su contenido, (su silencio, respuestas evasivas o negativa,
podrán estimarse como reconocimiento de lo pretendido por la otra parte).-
3) Especificar con claridad los hechos que se aleguen como fundamento de la defensa.-
4) Agregar la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas de que intente
valerse.-
4) Observar, en lo aplicable los requisitos prescriptos en el art. 330 en lo que fuese
pertinente.-
3.- Rebeldía. Desarrolle el tema: Forma de la declaración, efectos, notificaciones,
medidas precautorias, comparecencia del rebelde, quienes pueden ser declarados.-
REBELDÍA: “contumacia”. Situación procesal en que se encuentra la parte que, teniendo
domicilio conocido y habiendo sido debidamente citada en él, no comparece al juicio
dentro del plazo de la citación, o que habiendo comparecido, posteriormente lo
abandona.- En estos casos la parte contraria podrá pedir al juez que declare a la otra
en rebeldía.- Esta resolución se notificara por cedula, en su caso po4r edictos durante
dos días.- Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio legis.-
El incumplimiento de la carga de comparecer al proceso que pesa sobre el demandado o
su abandono por cualquiera de las partes después de haber comparecido da origen al
juicio en rebeldía.- Procede en todo tipo de juicios.- Para que proceda la declaración de
rebeldía debe existir inobservancia de las cargas de comparecer.- Se evidencia, que en
el juicio ejecutivo no corresponde declarar la rebeldía del ejecutado por su inasistencia
ya que solo se lo cita para que oponga excepciones si las tuviere.- No obstante es
pertinente declara la rebeldía del ejecutado si después de haber comparecido y opuesto
excepciones abandona el proceso.- Lo mismo ocurre con el ejecutante que abandona el
juicio.- En cuanto a las notificaciones: una de las consecuencias del proceso en rebeldía
es que al rebelde se lo tendrá por notificado de las providencias judiciales por ministerio
de la ley salvo la resolución que declara la rebeldía y la sentencia, que deben notificarse
por cedula, edictos o personalmente.-
MEDIDAS PRECAUTORIAS: es posible hoy en día tener cualquier medida precautoria.-
Para la procedencia de las medidas cautelares debe ser acreditada la verosimilitud del
derecho y el peligro en la demora. La rebeldía de una de las partes permite en principio
tener por cumplido tales requisitos, pero el juez puede negar la medida cuando por
circunstancias especiales la hagan notoriamente improcedente, ya sea por las
constancias del proceso o por la personalidad del rebelde.- El peticionario de la medida
cautelar deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiera
ocasionar al rebelde.- En cuanto al momento en que se puede decretar la medida, es
necesario que la providencia que declaro la rebeldía se encuentre firme para que pueda
ser decretada la ½ precautoria.- En primer lugar porque la ley no lo exige y además
porque esta interposición es coincidente con la naturaleza de las medidas cautelares.-
Estas se dictan inaudita parte y solo se exige una presunción de legitimidad de el
derecho.- Esta no es la solución que adopta la jurisprudencia y doctrina mayoritaria.-
EN CUANTO A LA COMPARENCIA DEL REBELDE: el apersonamiento del rebelde en
ningún caso Hama retrogradar el proceso salvo que obtenga la nulidad de las
actuaciones por vicios de procedimiento, siempre que el acto no haya sido consentido
expreso o tácitamente.- La nulidad puede fundarse en defectos en la notificación del
traslado de la demanda.- No constituye causa de nulidad del proceso en rebeldía el
hecho de que el rebelde pruebe motivos de fuerza mayor que hicieron imposible que
hicieron imposible su comparencia en tiempo oportuno.- La prueba de estos extremos
resulta útil para la obtención del levantamiento de la ½ precautorias y para oponer la
excepción de prescripción.- En cuanto a al comparencia del rebelde, con ello se
regulariza el régimen de las notificaciones, ya que el sujeto es admitido como parte,
pudiendo así ejercer la defensa de sus derechos en la forma que la ley establece en
caso de acreditar que la incomparecía se debió a causas insuperables, quedo facultado
para oponer la prescripción y el levantamiento de las ½ cautelares.-
REQUISITOS: a) que el que vaya a se declarado rebelde tenga domicilio conocido,
b) que haya sido debidamente notificada la citación,
c) que no haya comparecido al juicio dentro del plazo citado o habiendo comparecido
posteriormente abandone el juicio,
d) que haya petición de parte contraria para que se declare la rebeldía.-
Para que haya rebeldía se requiere que el demandado no comparezca o que habiendo
comparecido, luego abandone el juicio Entonces: si no contesto la demanda pero
compareció (por ejemplo se presento como parte, constituyo domicilio, etc.) no hay
rebeldía.- Puede ser declarado en rebeldía tanto el actor como el demandado.-
LAS NOTIFICACIONES: pueden ser por cédulas o edictos por 2 días, esta procede en el
caso de que el rebelde haya abandonado el domicilio donde se practico la notificación
de la demanda.- Todas las demás resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio
de la ley los días martes y viernes.-
EFECTOS: la declaración de rebeldía produce efectos sobre:
El curso del proceso: sigue su curso normal con las partes presentes, la rebeldía no
detiene el curso del proceso.-
LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS: una vez declarada la rebeldía puede decretarse contra
el rebelde a pedido de la contraparte aquellas que sean necesarias por ejemplo
embargo secuestro, etc. para asegurar el objeto del juicio el pago de las costas si el
rebelde fuera el actor se tramitara por incidente. Una vez decretadas ellas subsistirán
hasta elm final del proceso, salvo que comparezca el rebelde y justifica porque no
compareció.-
LA PRUEBA: a pedido de parte, el juez abrirá la causa a prueba o dispondrá su
producción según correspondiere al tipo de proceso, en su caso podrá mandar a
practicar las ½ tendientes a esclarecer la verdad de los hechos autorizados por el
código.-
la sentencia y los hechos alegados por la parte que pidió la rebeldía: llegado el
momento final del, proceso el juez Deborah dictar sentencia conforme al merito de la
causa es decir conforme a lo actuado y a las pruebas producidas o sea que podrá es
facultativo estimar la rebeldía como un reconocimiento de los hechos lícitos alegados
por la atraparte.-La declaración de rebeldía non exime al actor del la carga de presentar
pruebas que acrediten los exoneremos de supertensión no descarta la posibilidad de
quer ellos sean desvirtuados por las pruebas que puedan presentar el rebelde.- Pero en
caso de duda acerca del resultado de las pruebas presentadas es decir en caso de que
ellas no formen totalmente la convicción del juez la rebeldía declarada y firme
constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quin obtuvo la
declaración .-
LAS COSTAS: serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía como ser
lo que se haya gastado para notificarlo por edictos, y no las costas de todo el proceso
que se rigen por otra normativa.- referidas a las costas del proceso.-
COMPARECENCIA DEL REBELDE: (64) Si en algún momento comparece, cesa el proceso
en rebeldía, se lo admite como parte y continúa el proceso adelante con su
intervención, pero en razón del principio de preclusión, los trámites no cumplidos
oportunamente, ya no los podrá cumplir, salvo excepciones: declaración de nulidad por
la notificación, enfermedad, ausencia, etc.
4.- Enumere cuatro excepciones previas de los juicios de conocimiento. Desarrolle
excepción de falta de personería.
EXCEPCIONES: Concepto: se la puede definir como las defensas que una de las partes
opone contra la acción o pretensión de la otra a fin de suspender ( dilatoria) o extinguir
( perentoria) el ejercicio de dicha acción.-Es decir es la oposición a la Acción, esto es a
que se despliegue la actividad jurisdiccional, atacando la regularidad de la relación
procesal.-
a) Incompetencia.
b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por
carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.
c) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere
manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
d) Litispendencia.
e) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
f) Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las
DOS contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión
judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la
sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o pretensión deducida en el
nuevo juicio que se promueve.
g) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
h) Las defensas temporarias que se consagran el las leyes generales, tales como el
beneficio de inventario, el de excusión o las previstas en los arts. 2486 y 3357 del
Código Civil.
La existencia de la cosa juzgada o de litispendencia pora ser declarada de oficio en
cualquier estado de la causa.- A esta enumeración se le agregan las siguientes
prescripción ( art.346 CPCCN) Y arraigo ( ART. 348 cpccn).-
EXCEPCIÓN POR FALTA DE PERSONERÍA. Procede en los siguientes supuestos:
1) cuando el actor o el demandado carecen de capacidad civil para estar en juicio, es
decir, cuando sean civilmente incapaces. Por ejemplo: si una persona declaradamente
judicialmente demente comparece por si y no a través de su representante legal.-
2) cuando sus representantes carezcan de representación suficiente. Es decir la ausente
o defectuosa justificación de la presentación invocada del actor.- Por ejemplo: si se
invoco la representación del actor no acompaño con su primer escrito los documentos
que justifican la personería.-
OTROS EJEMPLOS: se tiene un poder general, y para el caso se requiere poder
especial; se tiene poder para actuar en un juicio sucesorio exclusivamente y se
demanda por filiación; se tiene un mandato con defectos de forma; etc.
La excepción de falta de personería suspende el plazo para contestar la demanda o la
reconvención.
El impedimento procesal de falta d personería se refiere as dos aspectos distintos:
a) La capacidad de los litigantes para estar en juicio y;
b) Si el actor actúa por apoderado o se trata de personas jurídicas, que el
mandatario o representante tenga poder suficiente.- En caso de que el defecto de
representación provenga del demandado y el juez no lo advierta, el actor podrá
plantear la cuestión por vía incidental.-Son incapaces para actuar personalmente
en juicio, debiendo hacerlo por medio de sus representantes legales las siguientes
personas: los menores de 21 años, salvo que estuvieran emancipados; los
dementes declarados tales en juicio y los sordomudos que no sepan a darse a
entender por escrito; los concursados, a menos que se trate de solicitar medidas
conservatorias, hasta que el sindico se apersone, y los condenados a pena
privativa de libertad por mas de tres años:-
El inhabilitado judicialmente no es un incapaz de hecho, sino un incapacitado para
realizar determinados actos de disposición entre vivos o de administración de sus
bienes.-
Debe actuar en juicio junto con su curador, solo en casos excepcionales cuando al
inconducta del inhabilitado revele su total incapacidad para estar en juicio y ponga en
peligro sus bienes, estará autorizado para disponer que el curador no solo lo asista sino
que lo represente desplazándolo.-
5.- Enumere cuatro excepciones previas del juicio ordinario. Desarrolle excepción de
falta de legitimación.
a) Incompetencia.
b) b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus
representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de
representación suficiente.
c) c) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere
manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de
que el juez la considere en la sentencia definitiva.
d) d) Litispendencia.
e) e) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
f) f) Cosa juzgada.
g) g) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
h) h) Las defensas temporarias que se consagran el las leyes generales, tales como
el beneficio de inventario, el de excusión o las previstas en los arts. 2486 y 3357
del Código Civil.
La existencia de la cosa juzgada o de litispendencia pora ser declarada de oficio en
cualquier estado de la causa.- A esta enumeración se le agregan las siguientes
prescripción ( art.346 CPCCN) Y arraigo ( ART. 348 cpccn).-
EXCEPCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR. Esta excepción procede no
sólo cuando falta legitimación para obrar en el actor (Ej: el actor no es titular del
crédito demandado), sino también cuando falta legitimación para obrar en el
demandado (Ej: en un juicio por cobro de alquileres, el demandado no es inquilino del
actor; el demandado no es el dueño del auto que causó los daños; etc).
Para que proceda como "previa", la falta de legitimación debe ser MANIFIESTA. Si el
juez la rechaza por no revestir este carácter, ello no impide que el juez la considere
luego al dictar la sentencia definitiva. Si la falta de legitimación no es manifiesta, el
interesado no debe oponerla como previa, sino como "defensa de falla de falta de
acción", y al igual que otras defensas o excepciones sin carácter previo, debe hacerla al
contestar la demanda. La decisión del juez declarando "no manifiesta" la falta de
legitimación, ES IRRECURRIBLE.
La legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de
lograr una sentencia sobre el fondo o merito del asunto, que puede ser favorable o
desfavorable. Según CALAMANDREI, la legitimación pasiva se vincula con la identidad
entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida.-
En rigor existe falta de legitimación par obrar cuando el actor o el demandado no son
las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con
referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso, en general ello coincide
con la titularidad del derecho sustancial pero no siempre es así.- La falta de legitimación
solo puede oponerse como excepción de previo y especial pronunciamiento cuando es
manifiesta, evidente.- Ello queda sujeto primero a la apreciación del demandado, quien
por considerarla “ no manifiesta” puede alegarla como defensa para que sea resuelta al
momento de dictar la sentencia definitiva, y segundo al criterio del juez quien a pesar
de haber articulado como excepción previa, puede postergar su tratamiento opera la
citada oportunidad.- Por ejemplo: hay legitimación para obrar cuando se demanda en
proceso de desalojo, al poseedor del inmueble, ya que en nuestra legislación el
desahucio de los poseedores solo puede pretenderse por la vía de los interdictos,
accione posesorias o reales.- Faltando legitimación en la causa y siempre que ello
aparezca de manera manifiesta ( que el órgano jurisdiccional no precise de prueba para
tener el convencimiento de que no media la imprescindible legitimación para obrar) el
demandado puede validamente oponer la defensa con carácter previo.- Esta defensa es
facultativa para el accionado, quien puede desde luego deducirla juntamente con las
restantes al contestar la demanda, debiendo en tal caso el juez considerarla en la
sentencia definitiva.-
FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA "FALTA DE
PERSONERÍA:
* la excepción de "falta de personería": tiende a demostrar la incapacidad civil del actor
o del demandado o la carencia de una representación suficiente. Es una excepción
"dilatoria".
* la excepción de "falta de legitimación manifiesta para obrar": tiende a demostrar que
los que actúan como actor o demandado no son titulares de la relación jurídica en que
se funda la pretensión. (Ej: en el cobro de una deuda, que el actor no es el acreedor o
que el demandado no es el deudor). Se trata de una excepción "perentoria".
BOLILLA IX: MEDIOS DE PRUEBA
1.- Enumere los medios de prueba y desarrolle prueba testimonial e informativa.
PRUEBA: medio por el cual el litigantes le demuestra al juez la verdad de un hecho
afirmando.- La prueba es verificación y no afirmación, es su función la de verificar.- La
convicción del juez es el resultado de la prueba la certeza judicial sobre los hechos
litigiosos para fundar la sentencia es el resultado de la prueba.-
Entonces se puede decir que prueba según Palacios: es a la actividad procesal realizada
con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción
judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como
fundamento de sus pretensiones.-
Cuando las partes afirman algo en sus escritos deben tratar de convencer a sus
magistrados de que lo afirmado es verdad y para producir esa convicción en el juez
pueden valerse de diferentes medios o elementos probatorios ( por ejemplo:
documentos, prueba documental; pericia, prueba pericial; testigos, prueba de testigos,
etc.-).-
MEDIOS DE PRUEBA son los elementos susceptibles de producir en el Juez convicción
acerca de la existencia o no de los hechos afirmados por las partes. Ej.: documentos,
testigos, opiniones de peritos, reconocimiento judicial, etc.
Es la actividad desarrollada en el proceso para que la fuente de prueba reincorpore a
él.- El medio nace y se desarrolla en el proceso.-
Es la actividad del juez, de las partes y de terceros desarrollada dentro del proceso de
la manera indicada en cada ordenamiento procesal.- (por ejemplo: declaración de
personas, agregación de documento, dictamen pericial, etc) para trae fuentes de
prueba.-
Fuentes de prueba: es el hecho cosa o fenómeno que sirven para verificar la verdad del
hecho afirmativo/ do.- con las fuentes de prueba se cuentan antes del proceso y aun
con independencia del proceso.-
Son las personas o cosas cuya existencia son anteriores al proceso e independientes de
el, que tienen conocimiento, representan hechos que interesan en el proceso ( por
ejemplo, testigos, documentos; etc).-
Así el testigo es una fuente y su testimonio un medio de prueba.- Las fuentes
representan compre procesal, lo preexistente, mientras los medios son lo procesal
aquello que se constituye en el proceso.- Las partes disponen de las fuentes, porque al
juez no le es dable averiguar salir en búsqueda de datos, pero los medios ya son el
resorte del juez.- Los medios ( pura forma) no se adquieren para nadie, son las fuentes
( sustancia) las qui se adquieren o pertenecen a quien debe utilizarla.-
EN CUANTO AL PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD DE LA PRUEBA: El articulo 378 CPCCN:
consagra el principio de libertad judicial en la recepción de los medios de prueba, ya
que no Solo se han d admitir los mencionados en el código sino también otros el cual el
código no los menciona, pero con la condición de que: a) no afecten la moral o las
buenas costumbres.- b) no menoscabe la libertad personal.- c) no este expresamente
prohibido para el caso.-
Por otro lado el art. 397 CPCCN: expresa que los medios probatorios no son admisibles
si manifiestamente tienden a sustituir o ampliar otro medio de prueba que corresponda
por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos.- Por ejemplo: si se pretende
agregar documentos al proceso, estos deben ofrecerse como prueba documental y no
como prueba informativa.-
Algunos medios de prueba están previstos expresamente por la ley (documental,
pericial, testimonial, confesión, etc.), pero existen otros medios de prueba no previstos
expresamente por la ley (grabaciones, fotos, películas, etc.). El derecho procesal
moderno, consagra el principio de la "libertad o amplitud de prueba", en virtud del cual
las partes pueden utilizar todos los medios de prueba que tengan a su alcance con tal
de que no afecten la moral o la libertad de las partes o terceros y que no estén
prohibidos por la ley para el caso de que se trate.
EL CÓDIGO PROCESAL REGULA ESPECÍFICAMENTE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE
PRUEBA:
1) Documental.
2) Informes.
3) Confesión.
4) Testimonial.
5) Pericial.
6) Reconocimiento judicial.
7) Presunciones.
PRUEBA TESTIMONIAL. Es la que se obtiene mediante las declaraciones de terceros,
acerca de hechos que ellos han percibido por medio de sus sentidos y que resultan
importantes a los efectos de la prueba. "Testigo" se denomina a la persona que presta
esa declaración o testimonio. El testigo es un tercero (persona capaz extraña al juicio)
que es llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo alguno de sus sentidos
(vista, oído, gusto, tacto y olfato). La prueba testimonial es admisible sin limitaciones.
Por excepción no se admite en los siguientes casos: 1) cuando se trata de probar
nacimientos, casamientos y defunciones, pues ellos se deben probar mediante la copia
del acta respectiva. 2) cuando lo prohíbe expresamente la ley.
PRUEBA DE INFORMES. Consiste en solicitar datos o informaciones -sobre hechos
controvertidos- a entidades públicas, a entidades privadas o a escribanos con registro.
Los informes deben versar sobre hechos que consten en la documentación, archivo o
registro contable del informante. Ej. Pedir informes a EDESUR indique cuánta
electricidad se consumió en el departamento del demandado durante cada trimestre de
1999; al Banco Patagonia para que informe si Claudio Luna tenía depósitos en ese
Banco y por qué montos, etc. En general es un medio que sirve para aportar al proceso
prueba documental que se halla en poder de terceros ajenos al proceso. Los informes
deben ser suministrados por escrito.
Los informes se pueden requerir a: l) a las oficinas públicas; 2) a los escribanos con
registro; 3) a las entidades privadas.
El informe debe ser contestado por el representante legalmente de la entidad, quien no
debe dar apreciaciones personales, sino limitarse a ver los hechos que constan en la
documentación, archivo o registro, y a remitir los datos sobre ellos.
PARA QUE PROCEDA LA PRUEBA DE INFORMES, DEBEN DARSE LOS SIGUIENTES
REQUISITOS: 1) Que verse sobre hechos controvertidos en el proceso, concretos y
claramente individualizados. 2) Que los hechos resulten de la documentación, archivo o
registro contable del informante. 3) Que no tienda manifiestamente a sustituir o a
ampliar otro medio de prueba.
EL PLAZO para contestar es de 10 días hábiles, se trate de entidad pública o privada.
Pero los jueces pueden fijar otros plazos (mayores o menores) en razón de la
naturaleza del juicio o de circunstancias especiales.
Las entidades públicas o privadas, no pueden negarse a informar; tienen el deber de
informar, y si no lo hacen, son pasibles de sanciones (astreintes).
CADUCIDAD DE LA PRUEBA DE INFORMES: Si vencido el plazo para contestar el
informe, la oficina pública o entidad privada no hubiere contestado, la parte que lo pidió
debe -dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se debió contestar el informe -
solicitar al juez nuevamente el pedido de informes. Si no lo hace, automáticamente se
le da por desistida de esa prueba; es decir: caduca su derecho a producir esa prueba de
informes.
2.- Enumere los medios de prueba y desarrolle prueba testimonial y pericial.
Algunos medios de prueba están previstos expresamente por la ley (documental,
pericial, testimonial, confesión, etc.), pero existen otros medios de prueba no previstos
expresamente por la ley (grabaciones, fotos, películas, etc.). El derecho procesal
moderno, consagra el principio de la "libertad o amplitud de prueba", en virtud del cual
las partes pueden utilizar todos los medios de prueba que tengan a su alcance con tal
de que no afecten la moral o la libertad de las partes o terceros y que no estén
prohibidos por la ley para el caso de que se trate.
MEDIOS DE PRUEBA son los elementos susceptibles de producir en el Juez convicción
acerca de la existencia o no de los hechos afirmados por las partes. Ej.: documentos,
testigos, opiniones de peritos, reconocimiento judicial, etc.
Algunos medios de prueba están previstos expresamente por la ley (documental,
pericial, testimonial, confesión, etc.), pero existen otros medios de prueba no previstos
expresamente por la ley (grabaciones, fotos, películas, etc.).
El Código Procesal regula específicamente los siguientes medios de prueba: 1)
Documental. 2) Informes. 3) Confesión. 4) Testimonial. 5) Pericial. 6) Reconocimiento
judicial. 7) Presunciones.
PRUEBA TESTIMONIAL. Es la que se obtiene mediante las declaraciones de terceros,
acerca de hechos que ellos han percibido por medio de sus sentidos y que resultan
importantes a los efectos de la prueba. "Testigo" se denomina a la persona que presta
esa declaración o testimonio. El testigo es un tercero (persona capaz extraña al juicio)
que es llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo alguno de sus sentidos
(vista, oído, gusto, tacto y olfato). La prueba testimonial es admisible sin limitaciones.
Por excepción no se admite en los siguientes casos: 1) cuando se trata de probar
nacimientos, casamientos y defunciones, pues ellos se deben probar mediante la copia
del acta respectiva. 2) cuando lo prohíbe expresamente la ley.
PRUEBA PERICIAL es, entonces, la que se lleva a cabo cuando para conocer sobre los
hechos controvertidos se requiere un conocimiento especial sobre alguna ciencia, arte,
industria o actividad técnica especializada.
PERITO: es un técnico con conocimientos especializados sobre determinada actividad,
que colabora con el juez en el esclarecimiento de los hechos controvertidos.
La prueba pericial, por regla general, está a cargo de un "perito único designado de
oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto".
La designación del perito se hace por sorteo de una lista que la Cámara envía a los
juzgados.
Desde luego, que si en una causa se requieren conocimientos sobre varias
especialidades, habrá que nombrar un perito para cada especialidad. Ej: en un choque
generalmente hay que designar un perito médico y un perito mecánico, para que
determinen respectivamente los daños físicos del accidentado y los daños del vehículo.
La parte no pueden designar perito, pero pueden designar un consultor técnico, el cual
también es una persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad
técnica. A diferencia del "perito" (que realiza una función pública, es un auxiliar del juez
y es nombrado de oficio por éste), el "consultor técnico" es nombrado por cada parte,
es un colaborador de la parte que lo designó y realiza una función privada al igual que
los letrados. El "consultor técnico" no requiere las exigencias de los peritos (título
habilitante), ni está sometido a las normas de recusación, remoción y responsabilidad
aplicables a éstos.-
PRUEBA CONFESIONAL
1.- Desarrolle prueba confesional: Oportunidad, quienes pueden ser citados, declaración
por oficio.
Es la declaración de la parte reconociendo la verdad de un hecho personal,
reconocimiento que habrá de producir consecuencias desfavorables para ella y
favorables para la otra parte (Ej. Que es cierto que venía manejando de contramano o
que es cierto que recibió la suma en concepto de préstamo, etc.).
La confesión: es una declaración formulada por quien es parte en el proceso( solo
puede confesar quien tiene capacidad para estar en juicio) sobre hechos personales o
sobre hechos de su conocimiento personal del confesante, desfavorables para el
confesante y favorables para la otra parte (Eisner aclara que cuando la declaración del
confesante corre en el mismo sentido de su interés, ella no es útil al juicio ni ayuda al
esclarecimiento de los hechos ni es apreciada como valiosa en la sentencia.-
El ofrecimiento de la prueba confesional, se la debe realizar con la demanda,
reconvención o contestación de ambas.-
NATURALEZA JURÍDICA: Es un medio de prueba previsto por la ley (arts. 404 a 425).
Para que exista confesión y tenga eficacia probatoria es necesario que el hecho
confesado sea personal, controvertido, desfavorable al confesante y favorable a la otra
parte, susceptible de ser legalmente confesado y verosímil.
OPORTUNIDAD: Solo puede pedirse una vez en cada instancia.
A)En 1ra. Instancia con el ofrecimiento de prueba en la demanda, reconvención o
contestaciones.
B) En 2da. Instancia, dentro de los 5 días de notificada la providencia y solo sobre
hechos que no hayan sido objeto de ésta prueba en 1ra. Instancia.
Pueden ser citadas cualquiera de las partes a absolver posiciones, siempre y cuando
sean contrarias, (Ej: un litisconsorte activo no puede citar a absolver posiciones a otro
litisconsorte activo, solo excepcionalmente cuando se susciten intereses contrapuestos).
EL juez podrá INTERROGAR DE OFICIO a las partes, en cualquier estado del proceso y
además, las partes pueden hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que
juzgaren convenientes (415).
2.- Desarrolle la prueba confesional: Concepto, plazo para el ofrecimiento, quienes
pueden ser citados a absolver posiciones, forma de las posiciones, confesión ficta.
CONCEPTO: La confesión es la declaración de la parte reconociendo la verdad de un
hecho personal, reconocimiento que habrá de producir consecuencias desfavorables
para ella y favorables para la otra parte
PLAZO PARA EL OFRECIMIENTO: La absolución de posiciones sólo puede pedirse una
vez en cada instancia.
EN PRIMERA INSTANCIA: cuando se soliciten las demás pruebas, con los escritos de
demanda, reconvención o las contestaciones de estos.
EN SEGUNDA INSTANCIA: en el caso del art. 260, inc. 4° (conf. art. 422), es decir,
dentro de los 5 días de notificada la providencia que ordena poner el expediente en la
Secretaría de la Cámara; y sólo puede pedirse sobre hechos que no hayan sido objeto
de esta prueba en 1ra. Instancia. La absolución de posiciones no puede pedirse como
"prueba anticipada" antes de iniciarse el proceso, pues ella procede únicamente "en
proceso ya iniciado". La absolución de posiciones puede pedirse en los incidentes que se
promuevan antes de contestar la demanda..
QUIENES PUEDEN SER CITADOS: Pueden ser citadas cualquiera de las partes a
absolver posiciones, siempre y cuando sean contrarias, (Ej: un litisconsorte activo no
puede citar a absolver posiciones a otro litisconsorte activo, solo excepcionalmente
cuando se susciten intereses contrapuestos).
A) INCAPACES: solo pueden ser sujetos de la prueba de confesión quien son parte en el
proceso y tiene capacidad para estar en juicio personales.- Los menores adultos
también pueden se citados a absolver posiciones, en el caso de los emancipados
pueden confesar dentro de los limites que le exige el art. 135 del Código Civil.- Es
posible citar a los representantes de los incapaces a absolver posiciones sobre lños
hechos que hayan intervenido personalemte en ese carácter y siempre que continúen
ejerciendo la representación legal del incapaz si ella ha cesado solo podrán declarar
como testigos.-
B) APODERADO: hay dos situaciones: # Cuando las posiciones se refieran ha hechos
realizados personalmente por el mandatario estando vigente el mandato.- En este caso
el apoderado debe concurrir a absolver.- # Cuando se trata de hechos anteriores a la
vigencia del mandato, entonces se deben cumplir estos requisitos:
-- Que el mandante se encuentre fuera del lugar en que se sigue el juicio.-
-- Que el mandatario tenga facultades expresas para absolver posiciones.-
-- Que el ponente consienta en que absuelva posiciones el apoderado de su contraria.-
C) REPRESENTANTES LEGALES: es exigible de que las personas que absuelvan
posiciones en nombre de personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas cuenten
con facultades suficientes, de acuerdo con las cláusulas del contrato o del estatuto
social, para compromete a aquellas hallándose autorizadas para realizar actos de
gestión y de disposición.- Aunque el representante legal de una empresa nop haya sido
participe directo del hecho personal, el represéntate debió informarse por la vía de
comunicación de los dependientes.-
EL juez podrá INTERROGAR DE OFICIO a las partes, en cualquier estado del proceso y
además, las partes pueden hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que
juzgaren convenientes.
FORMA DE LAS POSICIONES:
a) Deben ser Claras y concretas;
b) en forma afirmativa (Ej.: "Jure como es cierto que el 22/8/2002 chocó contra el auto
marca Ford Modelo patente N° ..... "); las posiciones deben ser redactadas en forma de
oración aseverativa por dos motivos: a) porque cada posición importara para el ponente
el reconocimiento del hecho a que se refiere y por las consecuencias que tiene para el
ponente el pliego debe estar firmado por este y su letrado patrocinante.- b) porque la
confesión ficta supone una afirmación del ponente.-
c) Sobre puntos controvertidos que se refieren a la actuación personal del absolvente;
d) Referentes, cada una de ellas, a un solo hecho (en algunos casos, los jueces admiten
que se refieran a más de un hecho, si éstos están muy relacionados).
e) Reconocimiento de documentos: si se pretende que el absolvente reconozca
documentos agregados con anterioridad, es necesario que en la citación se haga
constar expresamente esa circunstancia. De lo contrario si el citado no concurre no
puede tenerse por reconocido el documento aunque ese hecho este contenido en elm
pliego presentado.-Si el confesante comparece a la audiencia respectiva podrá
requerírsela que reconozca el documento agregado oportunamente aunque no se lo
haya citado expresamente para ello.-
CONFESIÓN FICTA. Se produce cuando el citado a absolver posiciones no comparece
(sin justa causa) o cuando compareciendo rehúsa responder o responde con evasivas.
Sobre el valor probatorio de la confesión ficta, predomina la opinión de que la confesión
ficta sólo equivale a una "presunción juris tantum" de la verdad de los hechos sobre los
que recae y por lo tanto puede destruirse mediante prueba en contrario. La "confesión
ficta" no puede decidir por sí sola el resultado del proceso; su eficacia probatoria
depende de su concordancia con las demás pruebas. El juez, para apreciar la confesión,
tendrá en cuenta "las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas".
1) NEGATIVA FORMULADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: tal actividad non
exime a la parte que negó los hechos invocados por su contraria de la carga de
concurrir a declarar bajo juramento ante el juez acerca de los hechos controvertidos
que sean personales del absolvente.- Mediante la citación a absolver posiciones se
obliga al contrario a retractarse de sus aseveraciones porque la ley presume que los
hombres por sentimiento religiosos o por el deshonor que implica el perjuicio no
faltaran a la verdad al exigírsela bajo la sanción del juramento.- La prueba de confesión
constituye una excepción al principio sobre el cual nadie esta obligado a suministrar
prueba que perjudique a favor del adversario principio que por otra parte se encuentra
en franco retroceso.-
2) APERTURA DEL PLIEGO: exime al ponente de la carga de presentar escrito alguno
requiriendo que oportunamente se declare configurada la confesión ficta.- El juez por lo
tanto puede disponer la apertura del pliego de posiciones en oportunidad de decretar la
clausura del periodo probatorio e incluso proceder a dicha apertura en el acto de dictar
sentencia.-
3) VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN FICTA: La confesión ficta crea una situación
desfavorable al absolvente que puede ser destruida por los demás elementos obrantes
en autos.- El valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad y nada obsta a que
el perjudicado por ello la destruya mediante prueba en contrario. Esta tiene un alcance
distinto al de la confesión judicial expresa ya que la primera admite prueba en contrario
y la segunda constituye plena prueba.-
PRUEBA PERICIAL
1.- Desarrolle prueba pericial: Procedencia, designación, puntos de pericia, causas de
remoción.
Es la que se lleva a cabo para conocer sobre hechos controvertidos, requiriendo un
conocimiento especial sobre alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica
especializada.
Concepto: es el medio por el cual personas ajenas a las partes que poseen
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido
previamente designadas, en un proceso determinado, perciben o verifican hechos, los
ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y
apreciación de los mismos, a fin de formar la convicción del magistrado, siempre que
para ello se requieran esos conocimientos.-Esta tarea desarrollada por un experto en
determinada área se denomina pericia y perito a aquel que lleva acabo, percibiendo y
verificando los hechos sujetos a su tarea, por un lado e informando con su opinión o
dictamen por otro lado al juez de la causa.- La Corte Suprema ha entendido en este
sentido que el perito en su calidad de auxiliar de justicia cumple la función especifica de
asesorar al juzgador en aquellas cuestiones científicas, artísticas o practicas ajenas a su
saber.-
PROCEDENCIA: Debe ofrecerse oportunamente junto con las demás pruebas (al
momento de presentar la demanda, reconvención, etc).
Se debe indicar la especialización del Perito y esencialmente los puntos de pericia. Si se
designa “consultor técnico”, indicar el nombre, profesión y domicilio del mismo.
DESIGNACIÓN: Se hace por sorteo de una lista que la Cámara envía a los juzgados (o
puede proponerlos las partes, las que deberán afrontar el pago de honorarios).
Como auxiliar de la jurisdicción el perito en principio es uno solo y será designado de
oficio por el juez.- Sin embargo la norma prevé en que caso el numero de expertos va a
variar.- El perito debe tener plena capacidad, reunir condiciones de idoneidad, aceptar
el cargo en debida forma y en el supuesto de carecer el titulo habilitante por tratarse de
una profesión no reglamentada (Por ejemplo: un orfibe, un baqueano para el
reconocimiento de lugares, etc), prestar juramento o promesa de desempeñar el cargo
fielmente.- La falta de este ultimo requisito no afecta la validez del peritaje cuya
eficacia será apreciada por el juez en el momento de sentenciar, sin que se pueda
declarar la nubilidad, además la omisión del juramento o promesa pudo ser subsanada
después de producido el dictamen.-En general el nombramiento de los peritos proviene
de una lista que confeccionan las respectivas Cámaras de Apelaciones, en las que
anualmente se deben inscribir las personas que deseen ser nombradas en los diferentes
juzgados.- Se prevé además la exclusión de las listas de los peritos que no acepten el
cargo o que hubiesen sido sustituidos sin causa justificada, o se negaren a dar
explicaciones.- Con independencia de las listas confeccionada por las Cámaras de
Apelaciones en el orden Nacional se ha creado con carácter de auxiliares de la justicia,
cuerpos técnicos periciales de médicos forenses, contadores, calígrafos, peritos
ingenieros, tasadores, traductores, e interpretes, los que se encuentran bajo la
superintendencia del CSJN.-
Estos peritos en principio solo actúan en el foro penal, pero excepcionalmente, pero
cuando a juicio del juez las circunstancias particulares del caso lo justifiquen pueden ser
requeridos por magistrados de otros fueros.-
PUNTOS DE PERICIA: Contestado el traslado, el juez fijará los puntos de pericia que
pueden ser los solicitados por las partes, agregarle nuevos puntos o eliminarlos.
1.- Al ofrecer la prueba pericial es necesario destacar los siguientes puntos: a) Las
especialidad técnica, artística o científica, que deberá tener el perito.- b) Proponer los
puntos de pericia sobre los que se expidiera el experto.- c) Si la prueba tiende a
demostrar la autenticidad de un documento se indicaran los que ande servir para la
realización de ella.-
EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE PERICIA : será en definitiva el
juez quien delimitara el campo de trabajo del perito que sea designado en el proceso
pudiendo agregar a lo propuesto por las partes, otros puntos en los que se deberá
expedir el experto, o eliminar los que considere superfluos innecesario o
inconducentes.- Para que cobre sentido este precepto y a fin de que el proceso llegue
depurado a la audiencia preliminar y el juez ordenar la producción de la prueba
conforme al interés de las partes y los hechos objeto de comprobación en el proceso.-
CAUSAS DE REMOCIÓN: El perito puede aceptar o no el cargo, pero una vez aceptado
tiene la obligación de cumplir su función y dar su dictamen, caso contrario procede su
remoción. Las causas son: renunciar sin motivo atendible, negarse a dar el dictamen o
no presentar el dictamen. Los efectos de su remoción son que pierde sus derechos a
percibir honorarios, se nombra otro perito y responde civilmente por los daños causados
y por las diligencias frustradas a las partes.
SANCIÓN: EXISTEN DIFERENTES SANCIONES EN CASO DE INCURRIR EN ALGUNAS
CAUSALES: A) La remoción de su cargo ( de oficio y sin mas tramite se nombrara a
otro en remplazo del removido) y eventualmente su exclusión de la lista respectiva.- B)
Se lo ordenara a pagar los gastos que fuera necesario efectuar para la realización de las
diligencias que se hubieran frustrado.- C) Se lo responsabiliza por todos los daños y
perjuicios que su conducta ocasione a ls partes si estas lo reclamasen.- D) Finalmente
el remplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.-
DESISTIMIENTO: El perito debe solicitar los anticipos dentro de los 3 días de haber
aceptado el cargo; de lo contrario deberá afrontar los gastos de su bolsillo, sin perjuicio
de que luego se le reembolsen. La parte que ofreció la prueba pericial debe hacer el
depósito dentro de los 5 días de notificada la orden; si no lo hace, se considera que
desistió de la prueba pericial. El perito debe aceptar el cargo ante el oficial primero
dentro de los 3 días de habérsele notificado su designación. Si no acepta dentro del
plazo, el juez nombrará otro. Si se niega a aceptar el cargo reiteradamente (o renuncia
sin motivo atendible, o rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente)
será excluido de la lista de peritos.
OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL: Se la debe ofrecer junto con las demás
pruebas, con los escritos de demanda, reconvención, o sus contestaciones.- Al ofrecerla
se debe indicar: # La especialización del perito ( por ejemplo : perito Tasador), # Los
puntos de pericia ( determinar el valor de un inmueble), # Si se quiere designar
consultor técnico, se deberá indicar el nombre, profesión y domicilio del mismo.-
LA OTRA PARTE AL CONTESTAR LA VISTA SE LE CONFERIRÁ: a) hacer
manifestaciones, por ejemplo impugnar la procedencia de la prueba pericial, manifestar
que no tiene interés en la prueba pericial y que se abstendrá de participar en ella; b) o
proponer sus puntos de pericia y observar los propuestos por la contraparte (
corresponde corre traslado a la contraparte; c) puede ejercer la facultad de designar
consultor técnico.- Luego ya contestado los traslados o vencido el plazo para hacerlo el
juez fijara los puntos de pericia ( puede agregar o eliminar puntos) designara al perito y
señalara el plazo para realizar la pericia ( si no señalara dicho plazo s entenderá que es
de quince días.).- La ley admite que las partes de común acuerdo y antes de que el juez
designe al perito y fije los puntos de pericia presenten un escrito proponiendo un perito,
los puntos de pericia y en su caso consultores técnico
PRUEBA DE INFORMES
1.- Desarrolle prueba de informes: Procedencia, recaudos, plazos para la contestación
y atribuciones del letrado patrocinante.
Consiste en solicitar datos o informaciones –sobre hechos controvertidos- a entidades
públicas, privadas o a escribanos con registro. Dichos informes deben versar sobre
hechos que consten en la documentación, archivo o registro contable del informante.
Es el medio de aportar al proceso datos que relacionados con los hechos controvertidos
resultan de la documentación, archivos o registros contables de la informante.-
PROCEDENCIA: 1) Que verse sobre hechos controvertidos en el proceso, concretos y
claramente individualizados,
2) Que los hechos resulten de la documentación, archivo o registro contable del
informante. No puede dar apreciaciones personales.
3) Que no tienda manifiestamente a sustituir o ampliar otro medio de prueba.-
1.- Personas a las que se puede pedir informes: la ley menciona como informantes a las
oficinas publicas, los escribanos con registros y las entidades privadas.- La palabra
entidades privadas son todas aquellas personas individuales que se encuentren en
condiciones de expedirse acerca de los actos o hechos a que alude la norma.- Por
nuestra parte entendemos que el concepto de entidad comprende a aquella forma
organizada destinada a la realización de actividades industriales, cciales o agropecuarias
que reconoce como titular a una persona física.- Lo importante es que el dto. se
extraiga de la documentación o archivo que obra en poder de quien suministra el
informa.-
2.- Requerimiento de informes a las partes: Es posible requerir informes a las partes y
esas tienen la carga de suministrarlas, de la misma forma que tienen de acompañar el
documento que se encuentre en poder de una de ellas. Creemos que la falta de
contestación del informante constituirá una presunción en contra del requerido.-
RECAUDOS: Para evitar que las oficinas publicas demoren o pongan trabas para
contestar los informes, se establece que ellas solo pueden exigir los recaudos o
requisitos autorizados por ley( por ejemplo solo podrán cobrar el arancel o tasa que
este fijado por ley decreto u ordenanza.-) Las entidades privadas si hubieran realizado
gastos extraordinarios para suministrar el informe podrán pedir al juez una
compensación.-
1) El juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.
2) Puede apercibir de que si no fueren contestados los informes, el bien se inscribe
como si estuviese libre de deudas.
3) Las entidades privadas podrán pedir compensación al juez, en concepto de gasto
extraordinario, para suministrar el informe.
PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN: Los recaudos y plazos para la contestación de
informes dirigidos a entidades publicas y privadas es de 10 días, salvo que el juez fije
otro, ( mayores o menores) en razón de la naturaleza del juicio o circunstancias
especiales. En todos los casos se autoriza al juez a aplicar sanciones conminatorias para
el supuesto de atraso injustificado.-
ATRIBUCIONES DEL LETRADO PATROCINANTE: (400). Será requerido por medio de
oficios que serán redactados, firmados, sellados y diligenciados (presentados al
informante) por dicho letrado patrocinante.
2.- Mencione los casos en que se produce la caducidad de la prueba informativa.
Si vencido el plazo para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no
hubiere contestado, la parte que lo pidió debe -dentro de los 5 días posteriores a la
fecha en que se debió contestar el informe -solicitar al juez nuevamente el pedido de
informes. Si no lo hace, automáticamente se le da por desistida de esa prueba; es
decir: caduca su derecho a producir esa prueba de informes.
Esta norma se ha interpretado con carácter restrictivo, haciéndose priomar el criterio de
amplitud que debe imperar en materia probatoria.-
PRUEBA DE TESTIGOS
.-
1.- Desarrolle prueba de testigos. Procedencia. Testigos excluidos. Caducidad de la
prueba. Casos en los que el testigo puede negarse a responder.
PRUEBA TESTIMONIAL es la que se obtiene mediante las declaraciones de terceros,
acerca de hechos que ellos han percibido por medio de sus sentidos y que resultan
importantes a los efectos de la prueba. "Testigo" se denomina a la persona que presta
esa declaración o testimonio. El testigo es un tercero (persona capaz extraña al juicio)
que es llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo alguno de sus sentidos
(vista, oído, gusto, tacto y olfato).
El testimonio de terceros es un medio de prueba por el cual quien no es parte en un
proceso declara lo que es de su conocimiento.- La declaración debe efectuarse con fines
procesales ante un juez o funcionario investido de autorizada para recibirla, en un
proceso determinado y por terceros.- Son tales quienes no son parte desde el punto de
vista aunque lo sean en la relación sustancial Por ejemplo: si por el daño causado con
un automotor se demanda a el dueño de este, quien lo conducía puede ser testigo.- Con
relación a la declaración como testigo del litisconsorte.-
PROCEDENCIA: Cuando se trata de probar hechos, la prueba testimonial es admisible
sin limitaciones. Por excepción, no se admite la prueba de testigos en los siguientes
casos:
a) cuando se trata de probar nacimientos, casamientos y defunciones, pues ellos se
deben probar mediante la copia del acta respectiva.
b) cuando lo prohíbe expresamente la ley
Otra limitación por ejemplo en los contratos que tengan por objeto una cantidad de más
de 10.000 pesos (moneda nacional), deben hacerse por escrito, y no pueden ser
probados por testigos", pero con excepciones.
TESTIGOS EXCLUIDOS: El testigo es excluido cuando la ley le prohíbe prestar
declaración testimonial ya sea:
A) En Cualquier Juicio, ej. Incapaces mentalmente, los condenados por falso testimonio
y los menores de 14 años al momento de prestar declaración, pero el testigo puede
declarar sobre hechos ocurridos y percibidos por él antes de esa edad;
B) En Contra O A Favor De Determinadas Personas, ej: los consanguíneos (padres,
hijos, abuelos, nietos) o afines (hijos políticos, suegros, madrastra, padrastro, yerno,
nuera, etc) en línea recta de las partes y los cónyuges (aún cuando estén separados)
salvo para reconocer firmas. Estas personas no pueden ser llamadas a declarar "en
contra ni a favor" de la parte a la cual están vinculados. La prohibición no puede ser
dejada de lado, ni aún con acuerdo de partes, pues es de orden público.
C) PROHIBICIÓN DE DECLARAR RESPECTO DE DETERMINADOS ACTOS: testigos de un
instrumento público y al oficial público que lo extendió cuando el instrumento es
atacado de falso.
d)Litisconsorcio: el testigo excluido por parentesco con un litisconsorte no puede
declarar en el proceso, ya que es suficiente para impedir la relación con cualquiera de
los litigantes.- Por otro lado el CPCCN no hace una distinción entre los testigos
ofrecidos por una de las partes o contra una de las partes. Ello es correcto pues los
testigos no declaran para los litigantes, sino para el juez que es quien debe formar su
convicción sobre los hechos controvertidos, el testigo declara lo que sabe, sino tener en
cuenta las consecuencias que sus declaraciones puedan tener en el proceso.- La ley
protege la armonía familiar el derecho del testigo a no sufrir la violencia de declarar en
un proceso en que sea parte un pariente tan cercano si a pesar de ello se da ha tomado
la declaración puede ser apreciado ella por el juez ya qwue esos valeros fueron
vulnerados y nada se compara con prescindir del testimonio tenido e incorporado al
proceso.-
NÚMERO MÁXIMO DE TESTIGOS. En el Ordinario, se pueden ofrecer hasta 8 testigos
por cada parte. En el Sumarísimo y en los incidentes hasta un máximo de 5 testigos por
cada parte.
Es decir que el numero de testigos no puede exceder de 8 por cada parte, si se hubiere
propuesto mayor numero se lo citara a los 8 primeros y luego de examinar el juez de
oficio o a, petición de parte podrá disponer la recepción de otros testimonios entre los
propuestos si fueren extremadamente necesarios.-
OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. Debe ofrecerse con los escritos de demanda,
reconvención o las contestaciones de ellos, indicando nombre, profesión y domicilio de
los mismos. Si no conoce alguno de esos datos bastará que indique los necesarios para
que el testigo pueda ser individualizado y citado.
FORMA DE LA CITACIÓN. Se lo cita por cédula que se debe diligenciar por lo menos con
3 días de anticipación a la audiencia (este plazo puede reducirse si existen razones de
urgencia). La citación también puede hacerse por telegrama colacionado o por carta
documento
DEBERES DEL TESTIGO: La prestación de testimonio es una carga pública; por ello,
todo testigo debidamente citado, siempre que no esté impedido, tiene tres deberes: el
deber de comparecer, el de declarar y el de decir la verdad.
CASOS EN QUE EL TESTIGO PUEDE NEGARSE A RESPONDER. El testigo podrá
rehusarse a contestar las preguntas si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal
o comprometiere su honor; o si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional,
militar, científico, artístico o industrial.
CADUCIDAD DE LA PRUEBA: A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá
por desistida del testigo a la parte que lo propuso si:
a) No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiere comparecido por esa
razón;
b) No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada,
no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias (ej: solicitar que se
haga comparecer al testigo por la fuerza pública); c) Fracasada la segunda audiencia
por motivos no imputables a las partes, ésta no solicitare nueva audiencia dentro de
quinto días.
TAMBIÉN SE TIENE A LA PARTE POR DESISTIDA DEL TESTIGO, SIN SUBSTANCIACIÓN:
Si la parte que ofreció al testigo no concurriere a la audiencia y tampoco dejó el
interrogatorio (conf. art. 437);
Si la parte se hubiere comprometido a hacer comparecer al testigo y éste no
concurriese sin justa causa (conf. art. 434) ;
Si no se informa al juzgado oportunamente dónde ha quedado radicado el oficio o
exhorto (ley 22.172) ni la fecha de la audiencia (art. 454).
DISTINTOS SUPUESTOS DE CADUCIDAD: Con relación a la prueba de testigos el código
establece una serie de normas que consagran el principio de caducidad automática de la
prueba.- En algunos casos puede declararse de oficio y en otros tiene que ser a petición
de parte.- A) La caducidad debe ser solicitada por la parte interesada.- En donde se
plantea la siguiente duda en caso de quien el testigo comparezca a la segunda
audiencia sin que la parte haya requerido las medidas de compulsión necesaria.- ¿ Debe
recibirse la declaración o la parte contraria a la que recibió el testigo puede pedir su
caducidad?.- La jurisprudencia se pronuncio en general por la declaración de la
caducidad a petición de parte.- Nosotros por nuestro lado entendemos que aunque el
testigo haya comparecido voluntariamente a la segunda audiencia corresponde que
declare por un principio elemental de amplitud de la prueba.-
El articulo 434 de la ley 22434 prevée un supuesto de caducidad automática que puede
declararse de oficio. Es el caso de quien ofreció la prueba haya asumido la carga de
hacer comparecer al testigo, donde se debe fijar una sola audiencia, ya que ante la
ausencia del testigo no se puede pedir las medidas de compulsión para hacerlo
comparecer a lña supletoria.- Otro caso puede ser el del art. 453 que indica que no se
admitirá la declaración de los testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio si la
parte que lo propuso incumple los recaudos que señala la norma al efecto.-
PRUEBA DOCUMENTAL
1.- Desarrolle la prueba documental: Concepto, plazo para el ofrecimiento, documento
en poder de las partes.
CONCEPTO: es en sentido amplio toda representación material destinada e idónea para
producir una cierta manifestación de pensamiento Entre el documento y el instrumento
hay una relación de genero (documento) a especie (instrumento).-
También se lo puede definir diciendo que es el resultado de un acto humano, pero en si
mismo es una cosa u objeto y no un acto humano.- Por ejemplo: un cuchillo no es un
documento pero si lo es un cuchillo manchado de sangre.- El hecho representado por un
documento puede ser pasado, presente o futuro.-
DEBER DE EXHIBIR LOS DOCUMENTOS: Principio general: El código procesal establece
la obligación a cargo de las partes y de terceros de exhibir los documentos que se
encuentren en su poder y sean esenciales a los fines de la solución del litigio o en su
caso de indicar el lugar en que se encuentren.- Vale decir que la parter que pretenda
hacer valer en el proceso un documento que se encuentra en poder de la contraparte o
de un tercero debe peticionar al juez que ordene la exhibición.- Este lo ordenara fijando
plazo al efecto, tras lo cual el procedimiento varia según que el documento se
encuentre en poder de la contraria o en poder de un tercero ajeno al juicio.-
DOCUMENTO EN PODER DE UNA DE LAS PARTES: Salvo el caso de que el documento
pueda incriminar a su tenor es un ilícito penal, en todos los demás supuestos la parte
esta obligada a exhibir el documento esencial para la solución del litigio que se
encuentra en su poder.- Nadie estar obligado a suministrar prueba en contra de si. Con
relación a esto la ley ha establecido ciertas cargas cuya inobservancia produce
consecuencias desfavorables. Una de ellas es el deber de colaboración de las partes
para el esclarecimiento de la verdad debilitado esa regla.-
DOCUMENTO EN PODER DE TERCEROS: Este a diferencia de las partes pude
validamente oponerse a la presentación del documento que se le requiere, cuando fuese
de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio.- No basta lña
simple manifestación del tercero sobre la exclusiva propiedad y el perjuicio sino que
debe fundar su oposición quedando a criterio judicial considerar la validez del
fundamento.-
Pero si el documento de cuya exhibición se trata, no fura de propiedad exclusiva del
tercero sino común con algunas de las partes o siendo de su exclusiva propiedad la
exhibición no habrá de causarle perjuicio, o si mediara una obligación legal o
simplemente contractual de exhibirlo la presentación dentro del plazo que al efecto el
juez señalo el cual le será exigible pudiendo la desobediencia motivar la orden de
secuestro y allanamiento de lugares si fuere menester y hasta hacer precedente la
aplicación de sanciones penales.- Esta redacción es algo ambigua porque pareciera que
bastara la simple manifestación del requerido de que el documento es de su exclusiva
propiedad y que la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio para el juez no insta en la
intimación.- Sin embargo tales situaciones deben ser apreciada por el magistrado razón
por la cual la oposición formal puede sustituirse por la oposición fundada.- En cuanto a
la oposición por el requerido: si el juez considera que la oposición del tercero no es
fundada, podrá ordenar el secuestro del documento y hasta considerar la actitud del
requerido como desobediencia.- Cuando el requerido no exhibe el documento sin causa
que lo justifique puede el juez aplicar sanciones conminatorias.-
El principio general es que junto con los escritos (demanda, reconvención, o las
contestaciones de ambos) debe acompañarse la prueba documental (ej: documentos,
escrituras, libros, revistas, fotos, facturas, remitos, planos, grabaciones, etc) y
ofrecerse todas las demás pruebas (ej: confesional, testimonial, pericial etc).
DE MANERA QUE SI SE TRATA DEL ACTOR: la presentará con el escrito de Demanda y,
en su caso, de Contestación de Reconvención. Si se trata del Demandado: la presentará
con el escrito de Contestación de Demanda y, en su caso, de Reconvención
(contrademanda).
Pero hay casos especiales en que la prueba documental se puede presentar después de
esas oportunidades; dichos casos son:
a) Si la parte no tiene la documentación en su poder "la individualizará indicando su
contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre...".
b) Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados
patrocinantes, una vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a
entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, el envío de la pertinente
documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la
secretaria, con transcripción o copia del oficio.
Si el demandado al contestar la demanda, o el actor al contestar la reconvención,
alegan hechos no invocados en la demanda o contrademanda, la otra parte tiene 5 días
(a contar desde que se le notifica la contestación de la demanda o de la reconvención)
para ofrecer pruebas y agregar la prueba documental sobre esos hechos. Se da traslado
a la otra parte, la cual deberá "reconocer o negar categóricamente" los hechos o la
autenticidad de los documentos.
Si hay documentos de fecha posterior a la Demanda, o de fecha anterior (pero bajo
juramento o afirmación de no haber tenido antes, conocimiento de ellos), en este caso
se dará traslado a la otra parte, quien deberá cumplir la carga respectiva.
Debe tenerse en cuenta, que el Juez -aun sin pedido de parte- tiene la facultad de
"mandar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes a terceros.
BOLILLA XI
1.- Enumere las formas de terminación anormales del proceso. Desarrolle allanamiento.
ALLANAMIENTO, EL DESISTIMIENTO, LA TRANSACCIÓN, LA CONCILIACIÓN Y LA
CADUCIDAD DE INSTANCIA.
ALLANAMIENTO. Es el acto por el cual el demandado reconoce como legítima la
pretensión del actor y se somete a ella; es decir, se allana a cumplir lo que el actor
pretende.
El allanamiento se refiere a la "pretensión" del actor; su efecto es no sólo eximir de la
prueba al actor, sino también poner fin a la litis.
El allanamiento puede ser:
EXPRESO: cuando se reconoce expresa y categóricamente la legalidad de las
pretensiones del actor;
TÁCITO: cuando los actos del demandado demuestran que acepta las pretensiones del
actor. Ej.: deposita la cosa o cumple el acto que el actor le reclama;
TOTAL: cuando el demandado se allana a todas las pretensiones; PARCIAL: cuando sólo
se allana a algunas de las pretensiones.
El allanamiento debe ser categórico, terminante e incondicionado, de forma tal que no
queden dudas acerca de la voluntad de allanarse. Si fuese impreciso, con reservas o
bajo condiciones, no tendría eficacia.
En cuanto al objeto del allanamiento, sólo podrá referirse a derechos privados
renunciables; en consecuencia, no es admisible tratándose de cuestiones en que esté
interesado el orden público (Ej: divorcio, nulidad de matrimonio, etc.). En estos casos,
conf. art. 307, el Juez rechazará el allanamiento y continuará con el proceso.
OPORTUNIDAD PARA ALLANARSE. EFECTOS DEL ALLANAMIENTO.
ART. 307. "El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa
anterior a la sentencia.
El Juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden
público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado.
Cuando el allanamiento fuese simultáneo con el cumplimiento de la prestación
reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el art.
161".
Cuando el allanamiento fuese simultáneo con el cumplimiento de lo que se reclama (Ej.:
se allana a pagar y paga de inmediato), la resolución que admita el allanamiento será
dictada en la forma que indica el art. 161, es decir, “sentencia interlocutoria”.
Los efectos del allanamiento también recaen sobre las costas. El principio general es
que las costas son a cargo del que se allana. ¿Por que?: porque él ha aceptado la
pretensión del actor y por lo tanto ha sido vencido.
Pero, si el allanamiento es real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, hay casos en
que no se le imponen las costas. Así surge del art. 70 (no se impone costa al vencido
cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e
instrumentos tardíamente presentados o hubiese reconocido oportunamente como
fundadas las pretensiones de su adversario).
2.- Conclusión de la causa para la definitiva: Agregación de pruebas. Alegatos.
Llamamiento de autos para dictar sentencia. Efectos.
CAUSAS SIN APERTURA A PRUEBA: cuando hay allanamiento a la demanda o la
cuestión es de puro derecho, no se abre a prueba. En el caso de allanamiento, el juez
debe dictar sentencia sin más trámite. Cuando la cuestión es de puro derecho o las
partes prescinden de la prueba, la causa queda conclusa para que el juez dicte
sentencia definitiva.
CAUSAS CON APERTURA A PRUEBA: cuando por existir hechos controvertidos, la causa
se hubiese abierto a prueba y ésta se hubiere producido, se clausura el período de
prueba. El periodo de prueba queda clausurado al vencer el plazo de prueba. Pero
puede quedar clausurado antes del vencimiento del plazo, si ya se hubiesen producido
todas las pruebas o las partes hubiesen renunciado a las pruebas pendientes.
AGREGACIÓN DE LAS PRUEBAS. Alegatos. "Producida la prueba, el prosecretario
administrativo, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si
se hiciera, ordenará que se agregue al expediente. Cumplido este trámite el
prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar; esta
providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los
letrados por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin necesidad de petición
escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen conveniente el
escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a
quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente
haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se
requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común".
ALEGATOS: Es el escrito que cada parte presenta al juez, exponiéndole el mérito o valor
probatorio de las pruebas producidas en el proceso. Se debe hacer por escrito. La
presentación del alegato es facultativa para las partes. (Por ello, la no presentación del
alegato, si bien causa una disminución de defensa, no acarrea perjuicios o sanciones
específicas al litigante). En los alegatos, cada letrado trata de persuadir al juez de que
la prueba ha sido favorable a su defendido, señalando lo que ha podido probar su parte
y lo que no ha probado la adversaria. Se debe alegar sobre el mérito de la prueba y no
sobre cuestiones jurídicas. No pueden introducirse cuestiones o defensas que no fueron
propuestas oportunamente ya sea en la demanda, reconvención o sus contestaciones.
El alegato procede solo en el ORDINARIO. No en el Sumarísimo.
PLAZOS. Se debe distinguir entre: Plazo para retener al expediente. el oficial primero
entregará el expediente a los letrados por su orden (primero al actor y luego al
demandado) por el plazo de 6 días. Si alguna de las partes deja vencer su plazo de 6
días sin devolver el expediente pierde su derecho a presentar alegato. Plazo para
presentar el alegato. ES COMÚN; es decir, que vence para ambas partes el mismo día.
De esta forma, el actor puede dilatar la presentación de su alegato hasta el vencimiento
del plazo concedido al demandado; nótese que así el actor cuenta con 12 días para
presentar su alegato.
El caso normal es que haya un solo actor y un solo demandado, en este supuesto el
plazo vence a los 12 días para ambas partes (6 días del actor más 6 días del
demandado). Pero puede suceder que haya pluralidad de actores o de demandados
(litisconsorcio), en cuyo caso corresponde sumar tantos lapsos de 6 días como partes
con derecho a alegar existan. (Ej: si hay un actor y dos demandados, el plazo para
presentar el alegato será de 18 días). Lo dicho no se aplica si los litisconsortes actúan
bajo representación común (unificación de personería). El plazo para presentar el
alegato corre desde la notificación de que el expediente está en secretaría a disposición
de los litigantes.
EN 2° INSTANCIA. Las partes no podrán retirar el expediente y el plazo para presentar
el alegato es de 6 días (arts. 262).
LLAMAMIENTO DE AUTO PARA SENTENCIA: Sustanciado el pleito o transcurrido el plazo
fijado, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho agregando
los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para
sentencia.
EFECTOS DEL LLAMAMIENTO DE AUTOS. Facultades del juez: Desde el llamamiento de
autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni
producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere (medidas para mejor proveer,
art. 36 inc 4), las que deberán ser ordenadas en un solo acto, para evitar que el juez
pueda alargar a su arbitrio el plazo para dictar sentencia. El juez debe dictar sentencia
dentro de los 40 días. Las medidas para mejor proveer son facultativas para el juez;
puede ordenarlas o no, y conforme a la jurisprudencia "la negativa del juez a realizar
dichas diligencias, no da lugar a recurso alguno".
3.- Enumere los medios anormales de terminación del proceso. Desarrolle transacción.
Los modos anormales son: Allanamiento, el desistimiento, la transacción, la conciliación
y la caducidad de instancia.
TRANSACCIÓN: La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes,
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas"
OBJETO. El principio general es que se puede transar sobre toda clase de derechos,
cualquiera sea su especie y naturaleza y aunque estuviesen subordinados a una
condición, pero este principio tiene excepciones:
Los derechos patrimoniales, pueden transarse. (Por excepción, no puede transarse
sobre: a) los eventuales derecho a una sucesión futura/ b) la obligación de pasar
alimentos futuros; c) las indemnizaciones sobre accidentes de trabajo, despido y
preaviso.
Los derechos extrapatrimoniales, en general no pueden transarse (ej: cuestiones de
estado, patria potestad, autoridad marital y las cuestiones sobre validez o nulidad del
matrimonio, salvo que la transacción sea a favor de la validez).
No puede haber transacción sobre las acciones penales derivadas de delitos (salvo que
sean de acción privada), pero sí sobre la acción civil por indemnización de los daños
causados por el delito.
FORMA. El escrito de transacción debe ser presentado al juez para su homologación.
Antes de ello, la transacción no se tendrá por concluida y los interesados podrán desistir
de ella. Presentada al juez, éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos
exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. Si no
homologa, continuarán los procedimientos del juicio.
HOMOLOGACIÓN. EFECTOS. Los requisitos que se deben examinar son los que indica el
Código Civil, y en especial, si los derechos en litigio pueden o no ser objeto de
transacción.
Producida la homologación de la transacción, los efectos son que extingue los derechos
y obligaciones que las partes hubiesen renunciado y tiene para con ellas la autoridad de
la cosa juzgada".
COSTAS. Cuando el juicio termina por transacción, las costas se imponen en el orden
causado, respecto de los que celebraron el avenimiento. En cuanto a las partes que no
lo celebraron, se aplican las normas generales.
4.- Explique de que se trata el desistimiento del proceso y del derecho. Diferencia que
existe entre ambos. Revocación
DESISTIMIENTO DEL PROCESO (304): cuando el actor o ambas partes de común
acuerdo, manifiestan por escrito su voluntad de no continuar adelante el proceso. Este
tipo de desistimiento permite plantear la misma pretensión en otro proceso futuro. Si es
de común acuerdo: presentado el escrito, el juez declara extinguido el proceso y ordena
su archivo. Si es por voluntad del actor: antes de notificarse la demanda: no es
necesario el consentimiento del demandado. Pero, si desiste después de notificada la
demanda: se requiere la conformidad del demandado.
DESISTIMIENTO DEL DERECHO INVOCADO (305): cuando el actor desiste del derecho
en que se fundó la demanda. No requiere la conformidad del demandado. El
desistimiento del derecho no permite promover otro proceso por el mismo objeto y
causa por un lado y por otro el desistimiento del derecho no obliga al juez, ya que éste
puede desestimarlo (no homologando) si los derechos en litigio son de carácter
indisponibles.
REVOCACIÓN DEL DESISTIMIENTO (306). El desistimiento no se presume y podrá
revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la
contraria.
5.- Caducidad de la Instancia. Plazos. Cómputos. Quién puede pedir la declaración y
modo de operarse.
CONCEPTO. En materia civil, las partes deben impulsar el proceso. Si este impulso no
se produce dentro de los plazos indicados por la ley, existe caducidad de la instancia.
PLAZOS: Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro
de los siguientes plazos:
1) De SEIS (6) meses, en primera o Única instancia.
2) De TRES (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias
en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4) De UN (1) mes, en el incidente de caducidad de instancia.
QUIENES PUEDEN PEDIR LA DECLARACIÓN: La caducidad puede declararse a pedido de
parte o de oficio.
*en 1° instancia, por el demandado;
*en el incidente, por el contrario de quien lo hubiere promovido;
*en el recurso, por la parte recurrida.
MODO DE OPERARSE: La caducidad se operará también contra el Estado, los
establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviese la libre
administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores
y representantes. Esta disposición no se aplicará a los incapaces o ausentes que
carecieren de representación legal en juicio".
BOLILLA XII
1.- Recurso de apelación. Procedencia. Formas y efectos. Plazo. Mencione en que casos
procede el recurso de apelación concedido libremente.
RECURSO DE APELACIÓN, es el medio por el cual se tiende a que una resolución judicial
sea revocada o modificada por un Tribunal Superior. Es el más usado e importante de
los recursos ordinarios.
PROCEDENCIA: (242) procederá, salvo disposición en contrario, contra las sentencias
definitivas, las interlocutorias y las providencias simples que causen un gravamen
irreparable por la sentencia definitiva.
REQUISITOS:
a) Debe ser articulado por las partes legitimadas para hacerlo,
b) La resolución recurrida debe ser apelable,
c) Si se trata de una providencia simple debe causar gravamen irreparable, una vez
consentida, sus efectos no serán subseptibles de ser subsanados o enmendados en el
curso ulterior del proceso.-
FORMA: Debe ser interpuesto por escrito o verbalmente, pero siempre sin fundar,
porque después se debe fundamentar.
EFECTOS: Tiene efectos suspensivo o devolutivo, según el caso.
REGLAS GENERALES:
1) El recurso de apelación siempre debe ser concedido en relación.- 2) se concede
libremente solo en los supuestos en que se interponga contra sentencias definitivas en
juicio ordinario, en cuyo caso será concedido con efectos suspensivo y se fundara en
cámara.-
3) Este recurso tendrá efecto suspensivo, salvo que la ley disponga que sea devolutivo.-
4) En cuanto al tramite será siempre inmediato, salvo que la ley disponga
expresamente que sea diferido.-
FORMA DEL OTORGAMIENTO:
LIBREMENTE (se permite aportar nuevas pruebas) o en relación (debe fundarse en lo
actuado en primera instancia). Se concede "libremente": cuando se apelan sentencias
definitivas del ordinario. En todas las demás resoluciones la apelación se concede "en
relación" (ejs.: sentencias definitivas de juicios sumarísimos, de ejecución y
voluntarios; sentencias interlocutorias; providencias simples que causen gravamen
irreparable).
APELACIÓN EN RELACIÓN: si la apelación no fue concedidas con efecto deferido el
recurso se deberá fundar en primera instancia dentro de los 5 días inmediatos
siguientes a la notificación por ministerio legis del auto que lo concede.- Del memorial
se da traslado en idéntica forma y plazo a la otra parte.- En el caso de que el recurrente
no fundamente su recurso dentro del plazo que la ley fija, el recurso se declarar
desierto.-
FORMA DE CONCESIÓN: en el supuesto que alguna de las partes considere que el
recurso debía ser otorgado de una forma distinta a la que se le concedió dentro del
tercer día de concedido podar solicitar la corrección con relación a ese aspecto.- Esto
difiere respecto del caso en que se cuestione el efecto del recurso, pues entonces
procede recurrir en queja.-
PLAZO: (244) Es de 5 días, salvo disposición en contrario. Vencido éste, la resolución
queda firme.
Éste recurso será concedido libremente por el juez, cuando se apelan sentencias
definitivas del juicio ORDINARIO. En los demás casos, la apelación se concede en
relación (ej. Juicio sumario, de ejecución, voluntarios, etc.).
El plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco días.- En esta oportunidad
el recurrente solamente se deberá limitar a manifestar en forma expresa su voluntad de
recurrir la resolución o el fallo que impugna, en virtud del agravio que el mismo
ocasione.- En segunda oportunidad, el recurrente deberá proceder as fundamentar su
recurso.-
2.- Recurso de apelación. Procedencia. Formas y efectos. Plazo. Explique apelación con
efecto diferido.
RECURSO DE APELACIÓN, es el medio por el cual se tiende a que una resolución judicial
sea revocada o modificada por un Tribunal Superior. Es el más usado e importante de
los recursos ordinarios.
PROCEDENCIA: (242) procederá, salvo disposición en contrario, contra las sentencias
definitivas, las interlocutorias y las providencias simples que causen un gravamen
irreparable por la sentencia definitiva.
FORMA: Debe ser interpuesto por escrito o verbalmente, pero siempre sin fundar,
porque después se debe fundamentar.
FORMA DEL OTORGAMIENTO: Libremente (se permite aportar nuevas pruebas -solo en
el Ordinario) o en relación (debe fundarse en lo actuado en primera instancia).
EFECTOS: Tiene efectos suspensivo o devolutivo, según el caso.
PLAZO: (244) Es de 5 días, salvo disposición en contrario. Vencido éste, la resolución
queda firme.
CON EFECTO DIFERIDO: La sustanciación del recurso no tiene lugar de inmediato, sino
que se posterga (difiere) el conocimiento de la Cámara hasta el momento en que el
expediente llegue ante ella a raíz de la apelación contra la sentencia definitiva. O sea,
se funda en 2da. Instancia, dentro de los 5 días de notificada la providencia que ordena
poner el expediente en la oficina, si se trata de juicio ordinario sumario. Si se trata de
procesos de ejecución, conjuntamente con la interposición del recurso contra la
sentencia (247, 260). Ej.: Apelación sobre costas y regulación de honorarios.
Este efecto apunta a una consecuencia de su tramite, ya que se permite apreciar o
diferenciar los dos momentos de los juicios ordinarios, ya que las apelaciones que
hayan sido concedidas con efecto ( tramite) diferido deben fundar su recurso dentro de
los cinco primeros días los distintas tipos de actividades, como ser por ejemplo: indicar
las medidas probatoria, presentar los documentos que intenten valerse, exigir confesión
judicial, pedir que se abra la causa a prueba, fundar los recursos que se hubiesen
concedido en efecto diferido, o sea en cámara.- Mientras que cuando se trrate de
procesos de ejecución, o bien de ejecución de sentencias y la resolución fuere posterior
a la resolución que cita la venta, el recurso deba fundarse en relación sin efecto
suspensivo.- La jurisprudencia ha decidido que es improcedente el recurso de apelación
que fuera concedido en efecto diferido, habida cuenta de que no subsiste ninguno de los
recursos interpuestos contra la sentencia definitiva.- Ello es así pues para que sea
factible la decisión de las apelaciones diferidas debe existir apelación contra la sentencia
definitiva, cualquiera sea la parte que haya apelado en uno u otro caso, caso contrario
la apelación diferida carece de sustento legal y se torna manifiestamente improcedente
impidiendo considerar su admisibilidad.-
3.- Explique la diferencia entre recurso de apelación concedido en relación y concedido
libremente.
LIBREMENTE. Cuando se permite a las partes, en 2° instancia, aportar nuevas pruebas
y alegar hechos nuevos (que sean posteriores a la oportunidad fijada en el art. 365). Se
funda en 2° instancia, mediante la "expresión de agravios" (arts. 259 y 265).
EN RELACIÓN. En este caso, no se admiten nuevas pruebas ni hechos nuevos; el
tribunal debe resolver en base a lo actuado en 1° instancia.
Si el juez concede en relación un recurso que debió conceder libremente; o a la inversa,
concede libremente lo que debió conceder en relación, las partes pueden (dentro de los
3 días) solicitar al juez que rectifique el error y en el caso de que el juez insista en su
error, la Cámara puede modificar -si fuere necesario- la forma en que se concedió el
recurso, pudiéndolo hacer de oficio o a petición de parte.
¿Cuando se concede libremente y cuándo en relación? Se concede "libremente": cuando
se apelan sentencias definitivas del ordinario. En todas las demás resoluciones la
apelación se concede "en relación" (ejs.: sentencias definitivas de juicios sumarísimos,
de ejecución y voluntarios; sentencias interlocutorias; providencias simples que causen
gravamen irreparable).
4.- Recurso de reposición. Procedencia. Plazo y forma. Trámite.
RECURSO DE REPOSICIÓN O REVOCATORIA, procede contra providencias simples
(causen o no gravamen irreparable) a efectos de que el mismo juez que la dictó, la
revoque por contrario imperio. Se interpone ante el mismo juez, porque si tuvo poder
para dictarla, también tiene poder para modificarla.
PROCEDENCIA: Solo contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable.
No procede contra autos interlocutorios ni contra sentencias definitivas.
PLAZO Y FORMA: Se debe interponer, por escrito y fundadamente, dentro de los 3 días
siguientes a la notificación de la resolución o providencia. Puede hacerse verbalmente y
en ese mismo momento, si la resolución se dictó en una audiencia.
TRÁMITE: EL juez puede rechazarlo o admitirlo. Si lo admite, dará traslado a la otra
parte, la cual debe contestar en le termino de 3 días (si fuera escrito), o de inmediato
(si fuera verbal). Si el recurso fuera inadmisible, el juez lo rechazará sin más trámite
5.- Recurso de aclaratoria. Procedencia. Plazo.
RECURSO DE ACLARATORIA sirve para corregir, a pedido de parte, formulado dentro de
los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún
concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en
que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el
litigio, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión.
PROCEDENCIA: Cuando existan:
1) errores materiales: tal el caso de errores en los nombres, en las fechas, en la
calidad de las partes (ej: poner acreedor donde debe decir deudor), etc.
2) conceptos oscuros: tal el caso de que la sentencia contenga frases de muy difícil
interpretación o contradictorias; en síntesis: cuando no se puede saber con certeza lo
que quiso decir el juez.
3) omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio: tal el
caso de que el actor hubiese pedido daños y perjuicios y el juez, al sentenciar, se olvide
de pronunciarse al respecto.
Si bien el art. 166 inc. 2" sólo está dirigido a la sentencia definitiva, la jurisprudencia
sostuvo que la aclaratoria procede también contra providencias simples y sentencias
interlocutorias.
BOLILLA XV
1.- ¿Qué es la compra en comisión? Trámite y efectos.
Es cuando una persona, realiza la compra en subasta pública, a nombre de otro. De
hacerlo, deberá indicar al juez, dentro de los tres días de iniciada la subasta, el nombre
de su comitente en escrito firmado por ambos, constituyendo los domicilios (art. 571).
En su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo a ésta persona que compró en
comisión.
El contrato de comisión regulado en el Código de comercio es aquel por el cual una
persona llamada comisionista actúa por cuenta y orden de otra, llamada comitente,
llevando a cabo un determinado negocio pero sin mencionar el nombre de este.- En
punto a esta norma el negocio consiste en la compra en la subasta por cuenta t orden
de un tercero ( su comitente) que es quien le encomendó la realización de esa gestión.-
Ha tenido como objetivo primordial a través de las modificaciones que introdujo a
nuestro ordenamiento procesal brindar la mayor transparencia posible a la realización
de bienes a través de subasta publica a fin de evitar la intermediación inescrupulosa de
aquellas personas que aparecían comprando en comisión, motivo por el cual se suprime
en la misma este mecanismo de compra.- Es decir la indisponibilidad de fondos es
sustituido por la potestad del juez de exigir una caución al acreedor para retirar dichos
fondos.- Ello fue adecuadamente receptado por nuestra jurisprudencia, donde prohíbe
expresamente la compra en comisión en la subasta de bienes decretadas en las
ejecuciones hipotecarias.- Se trata de quien adquirente del bien subastado que lo cedió
a los cuatro días de haberse llevado a cabo la subasta.-
2.- ¿Cuáles son los bienes inembargables?
Art: 219 No se trabará nunca embargo:
a) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su
indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que
ejerza.
b) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta,
construcción o suministro de materiales.
c) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.
Ningún otro bien quedará exceptuados".
MUEBLES DE USO INDISPENSABLE: hay abundante fallos que, para determinar la
indispensabilidad, toman en cuenta la posición social del deudor o el nivel medio de
vida de la sociedad, y así han declarado inembargables, bienes tales como sillas y mesa
de comedor, planos de estudio, ropas, heladera, lavarropas, etc. Desde ya que, como la
cuestión depende de cada caso, y queda librada a la apreciación judicial, los fallos son
contradictorios. Por lo general son embargables los muebles suntuarios, de adorno o de
simple esparcimiento como cuadros, estatuas, alhajas, espejos, televisores, radios,
combinados, etc.
Son aquellos bienes de los que no se puede prescindir sin desmedro de la dignidad del
deudor, su conyugue o su hijos.- hay que tener presente que como el patrimonio del
deudor es la garantía y prenda común de los acreedores, la embargabilidad de sus
bienes es la regla.- En razón de ella y habida cuenta que la inembargabilidad es la
excepción, debe apreciarse en cada caso su pertinencia con criterio restrictivo,
atendiendo al nivel medio de vida de la población y no a la condición social del deudor.-
MUEBLES E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA PROFESIÓN, ARTE U OFICIO DEL
DEUDOR: se han declarado inembargables, por ejemplo, los libros de jurisprudencia de
un abogado, la máquina de escribir de un periodista, el instrumental de un consultorio
médico, la máquina de coser de una modista, etc.
Diversas leyes declaran la inembargabilidad de ciertos bienes. Así, no es embargable la
indemnización por accidente de trabajo, los inmuebles inscriptos como 'bien de familia',
la pensión alimenticia, etc. Los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones son
embargables sólo hasta determinados porcentajes.
REGLA GENERAL: El régimen de inembargabilidad es excepcional lo que queda librado a
la apreciación judicial, siendo esta de carácter restrictivo. La inembargabilidad tiene que
darla la ley, lo cual al aplicarse s/ determinados bs. Es de orden publico.-
JURISPRUDENCIA S/ EMBARGABILIDAD E INEMBARGABILIDAD: Sin perjuicio de lo
expresado nuestras orientaciones s/ la embargabilidad e inembargabilidad apoyado en
criterios grales donde los principios básicos se mantienen.-
El principio gral de la inembargabilidad mas allá de las previsiones expresas de la ley,
esta presidido por el hecho de q´ el bs. Cumpla una función necesaria para la actividad
a realizar sea alimentario o elemental para la subsistencia, comprende los elementos
básicos del mobiliario, de allí el concepto de q´si existen varios bs. los q´ cumplen la
misma fcion se pueden embargar algunos de ellos.-
Pero los bs. De uso indispensable no son siempre los mismos sino q´ van variando a
medida q´ los elementos de uso se hacen (+) cotidianos, se cambian los conceptos s/
su finalidad ( el clásico caso 1° del televisor y luego de las computadoras) de manera
q´si la sociedad elevo el rango de su bienestar, los bs. Inembargables tienden a
ampliarse.- Pero esta regla es (+) bs. Aplicable a los estadios sociales conocidos c/
clase ½ q´a los otros.-
BIENES EMBARGABLES: se han declarados embargables: el tocadiscos, el aparato
estereofónico, el juego de comedor lujoso, el televisor, las cuotas sociales de una
sociedad de interés por deudas particulares, aunque luego sean inejecutables, la
lámpara de mesa de una despensa, el espejo, las mesas ratoneras y los cuadros, el
ventilador y la vitrina, modular, lavarropas y televisor.-
Tanto la lámpara de mesa como lo colgante por su propia naturaleza, no constituyen bs.
Inembargables, de modo q´ no resultan amparadas por al directiva del Art. 219 CPCCN.
Los alquileres por el acreedor hipotecario a (-) q´ hayan ingresado en el patrimonio del
locador, la obligación emergente de la medianería, aunque se trate de una proter rem,
la radio con pasa cassette porq´ es suntuario, las instalaciones de un comercio.-
La embargabilidad de los bs. Esta too relacionada con la sustitución posible de ellos.-
En gral la restrictiva aplicación del Art. 219 CPCCN no impide q´ se realice el embargo
en supuestos de justicia incuestionable. Ejemplo: muebles cuyo precio insoluto se
ejecuta, bs. Suntuarios de superfluidad manifiesta, u otros similares o q´cumplan fines
hedónicos.-
Pero la opinión no siempre es convergente en la materia.-
BIENES INEMBARGABLES: La inembargabilidad se asienta en principios generales y
particulares.- De modo general los bienes tiene que ser indispensables en virtud del
progreso, las excepciones deben estar previstas en la ley, pero el embargo no puede
llevar al acreedor a la indigencia.-
CONFORME JURISPRUDENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL EN VIRTUD A LO DISPUESTO
POR EL ART. 219 DEL CPCCN SE CONSIDERAN INEMBARGABLES: LACENA, APARADOR,
BICICLETAS, CALEFACTOR, CALEFÓN COCINA CÓMODA CAMA ESTUFA JUEGO DE
LIVING, HIJAS/HIJOS, JUEGO DE COMEDOR, LAVARROPAS, MAQUINA DE COSER,
MODULAR PLACAR RADIO ROPERO VENTILADOR HELADERA, TV ( SI HAY MENORES,
ANCIANOS Y/O ENFERMOS , SI SON DE 14 O ESTÁN EN ESTADO DE REGULAR
CONSERVACIÓN)
3.-Enumere cuatro excepciones que se pueden oponer en un juicio ejecutivo. Desarrolle
excepción de litispendencia.
Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son las que enumera
taxativamente el art. 544, ellas son:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería, en el ejecutante, en el ejecutado, o en sus representantes.
3) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.
4) Falsedad o inhabilidad de titulo con que se pide la ejecución.
5) Prescripción.
6) Pago documentado, total o parcial.
7) Compensación de crédito liquido que resulte de documento que traiga aparejada
ejecución.
8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso
documentados.
9) Cosa juzgada.
LITISPENDENCIA: Existe "litispendencia"; cuando iniciado un proceso, existe otro
proceso pendiente idéntico, es decir, entre las mismas partes, por la misma causa y por
el mismo objeto. La excepción de litispendencia tiene por objeto evitar que se tramiten
procesos iguales en los cuales se puedan dictar sentencias diferentes.
La existencia de litispendencia -al igual que la de cosa juzgada- puede ser declarada de
oficio en cualquier estado de la causa.
Además: a) Litispendencia por identidad (o propiamente dicha): cuando ambos
procesos son idénticos (igualdad de partes, objeto y causa). Si la excepción es
admitida, el proceso iniciado con posterioridad se debe archivar. b) Litispendencia por
conexidad: cuando si bien no existe identidad de partes, objeto y causa en los dos
procesos, por razones de "conexidad" entre uno y otro existe la posibilidad de que
pueda haber sentencias contradictorias. Si la excepción es admitida, su efecto será la
"acumulación de procesos", pues se deberá remitir el expediente al tribunal donde
tramita el otro proceso.
4.- Requisitos para la procedencia de un embargo preventivo. Enumere tres de los
casos estipulados en el CPCC. (art. 209)
El embargo preventivo es una medida cautelar (o precautorias) que se ordena con el fin
de asegurar el derecho de alguna de las partes y la eficacia de la sentencia definitiva.
CONCEPTO: medida cautelar que afectando un bien o bienes determinados de un
presunto deudor para asegurar su eventual ejecución futura, la individualiza y limita las
facultades de disposición y de goce sobre el mismo, mientras tanto se obtiene la
sentencia de condena o se desestima la demanda principal.- El bien embargado ( salvo
supuestos especiales) puede ser enajenado, con la condición de que se declare la
existencia de la traba.-.- Se la puede pedir en la preparación de la vía ejecutiva
cumpliendo los requisitos generales de todas les medidas cautelares, probar la
verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y prestar la contracautela.- Para la
procedencia se lo decreta en todos aquellos casos en los que concurran los
presupuestos comunes a las ½ cautelares, esto es igual, no es óbice para la viabilidad
del embargo preventivo, las circunstancias de que se trate de un reclamo proveniente
de daños y perjuicios cuando existen elementos de juicio con las limitaciones propias de
las ½ cautelares donde permiten formar una idea siquiera de la verosimilitud de
derecho y del monto del crédito pretendido.-
REQUISITOS:
1) Verosimilitud del derecho (basta que a primera vista parezca que el solicitante tiene
derecho, lo cual generalmente se logra ofreciendo la declaración de varios testigos).
2) Temor fundado/peligro en la demora (Debe existir temor fundado de que el derecho
del solicitante pueda sufrir un perjuicio inminente e irreparable si no se ordena la
medida cautelar de inmediato.
3) Contracautela del que solicita la medida (debe dar caución para responder por las
costas, daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la otra parte).
CASOS ESTIPULADOS EN EL CPCC:
1) Que el deudor no tenga domicilio en la República.
2) Que la deuda esté justificada por libros de comercio.
3) Que estando sujeta la deuda a condición o plazo, el deudor trate de venderla. etc.
Constituye la individualización y afectación de determinados bienes a un proceso de
conformidad con la decisión judicial que así lo ordena.- La medida no importa
desapropio, pues la cosa embargada continua siendo propiedad del ejecutado mientras
no se proceda a la ejecución por orden judicial. Tampoco importa la constitución de un
derecho real, ni engendra una hipoteca judicial, ni atribuye al acreedor poder sobre la
cosa embargada.- El embargo preventivo: tiende a prevenir un daño y se anticipa al
reconocimiento del derecho que asegura.- La ley contempla casos específicos que lo
hacen procedentes, pero ello no impide que sea ordenado en otros supuestos, siempre
y cuando se cumplan los requisitos generales las medidas cautelares y en el caso el
embargo sea la mas adecuada.-
CESIÓN DEL CRÉDITO EMBARGADO:
a) Embargos anteriores a la notificación al deudor cedido, al traspaso del crédito, o a la
aceptación de la transferencia por parte del deudor cedido, una vez cumplidos algunos
de estos requisitos la propiedad del crédito al cesionario y a los acreedores del cedente
no pueden ejercer ninguna ½ con relación al cesionario.-
b) Embargos anteriores a la notificación o aceptación del deudor cedido la ½ en este
supuesto es valida y el cesionario debe respetar los embargos trabados.-
c) Concurrencia de embargantes anteriores y posteriores a la notificación o aceptación
siguiendo el mismo razonamiento, el embargante anterior tiene derecho exclusivo hasta
el importe de su embargo y el saldo pertenece al cesionario quien desplaza a los
embargantes posteriores.-
5.- Enumere las excepciones que se pueden oponer en un juicio ejecutivo.
Las excepciones deben oponerse dentro de los 5 días de la intimación de pago, todas en
un solo escrito, ofreciendo la prueba relativa a las excepciones invocadas.
Ellas son:
Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son las que enumera
taxativamente el art. 544, siendo las tres primeras dilatorias (incompetencia, falta de
personería y litispendencia), en tanto que las demás son perentorias.
1) Incompetencia: procede cuando el juez que está entendiendo en la causa no es
competente.
2) Falta de personería, en el ejecutante, en el ejecutado, o en sus representantes.
Cuando cualquiera de los nombrados carece de capacidad civil para estar enjuicio, o
cuando sus representantes carecen de representación suficiente (ej.: que el
representante tenga poder para actuar exclusivamente en un juicio laboral).
3) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente. El otro proceso pendiente
debe ser un juicio ejecutivo, con las mismas partes, por la misma deuda y por el mismo
título.
4) Falsedad o inhabilidad de titulo con que se pide la ejecución. Falsedad de titulo: debe
fundarse en la adulteración del documento, sea en la firma (ej: firma falsa) o en las
partes fundamentales del mismo el documento (ej: hay raspaduras no salvadas, sobre
las cuales se ha escrito la fecha de vencimiento, el nombre del obligado, etc). El
reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción de
falsedad fundada en la adulteración del documento. Inhabilidad de titulo: se debe
limitar a las formas extrínsecas del titulo, sin que pueda discutirse la legitimidad de la
causa. El título puede no ser falso y no obstante, ser inhábil por no tener los requisitos
necesarios para abrir la vía ejecutiva (Ej: si el título no contiene una obligación líquida y
exigible; si no es uno de los títulos que por los arts. 523, 524 u otra ley, tiene fuerza
ejecutiva; si se pretende ejecutar a alguien que en el título no aparece como deudor;
etc).
"Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda". Esto
es un requisito de admisión de estas excepciones: el que las opone debe haber negado
la existencia de la deuda.
5) Prescripción. Debe tenerse en cuenta, que la jurisprudencia sostiene que las
diligencias preparatorias del juicio ejecutivo interrumpen el curso de la prescripción.
6) Pago documentado, total o parcial. Quien ha pagado la deuda -en forma total o
parcial- por la que se le pretende ejecutar, puede oponer la excepción, pero dicho pago
debe constar en un documento.
7) Compensación de crédito liquido que resulte de documento que traiga aparejada
ejecución. Si el ejecutado cuenta con un crédito contra el ejecutante, puede oponer la
compensación, pero dicho crédito debe ser "líquido" y "resultar de documento que
traiga aparejada ejecución" (ej: pagaré protestado, cheque rechazado, etc.).
8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso
documentados. Es requisito para oponer cualquiera de estas excepciones acompañar el
documento que las acredite.
9) Cosa juzgada. Procede cuando otro proceso anterior -con identidad de partes, titulo
y deuda- está terminado, es decir, tiene sentencia firme. Es necesario presentar el
testimonio de la sentencia del juicio anterior. Admitida la excepción, su efecto es el
archivo del expediente.
Por el art. 545, también puede plantearse por vía de excepción la "nulidad de la
ejecución.
6.- Defina juicio ejecutivo. Enumere tres títulos ejecutivos.
La ejecución forzada puede tener como base un titulo ejecutivo judicial (sentencia de
condena), en cuyo caso corresponde el proceso de Ejecución de sentencias, o tener
como base un titulo ejecutivo extrajudicial, títulos éstos a los que la ley atribuye efectos
equivalentes a los de la sentencia de condena y les regula el proceso de ejecución
autónomo denominado "juicio ejecutivo".
EL JUICIO EJECUTIVO es el proceso de ejecución que tiene por objeto hacer efectivo el
cumplimiento de la obligación contenida en un título ejecutivo extrajudicial que reúne
los requisitos de autenticidad exigidos por la ley.
Art. 523: "Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:
1) el instrumento público presentado en forma;
2) el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya
firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la
certificación en el protocolo; 3) la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el
juez competente para conocer en la ejecución;
4) la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido
en el art. 525;
5) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale
o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria,
cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de
Comercio o ley especial;
6) el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles; 7) los demás títulos que
tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.
7.- Si un bien es rematado en pública subasta ¿Cómo se perfecciona la venta?
PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA. TRÁMITES POSTERIORES
El Código Civil, art. 1184, dice que la transmisión de inmuebles debe ser hecha en
escritura pública, salvo que fuese celebrada en subasta pública.
En efecto, si hubo subasta se puede prescindir de la escritura inscribiendo el bien a
nombre del comprador en el Registro de la Propiedad, con tal que la venta judicial haya
quedado perfeccionada, es decir cuando se ha aprobado el remate, se ha pagado el
precio y se ha hecho tradición del inmueble a favor del comprador (conf. art. 586).
8.- ¿Cuándo es apelable la sentencia de remate en un juicio ejecutivo?
La sentencia de remate es apelable en los siguientes casos:
1) Cuando se tratare del caso previsto en el art. 547, párrafo primero (desestimación
de las excepciones);
2) Cuando las excepciones hubieren tramitado como de puro derecho;
3) Cuando se hubiere producido prueba respecto de las opuestas;
4) Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare
gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior.
La regulación de honorarios que contenga la sentencia de remate es apelable, aún en el
caso de que la sentencia de remate no fuese apelable.
Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido, con excepción
de la apelación contra la sentencia de remate y contra la providencia que denegare la
ejecución (art. 557), que tendrán efecto inmediato.-
9.- Enumere las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. Explique de qué se trata
la excepción de inhabilidad de título.
Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son las que enumera
taxativamente el art. 544, ellas son:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería, en el ejecutante, en el ejecutado, o en sus representantes.
3) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.
4) Falsedad o inhabilidad de titulo con que se pide la ejecución.
5) Prescripción.
6) Pago documentado, total o parcial.
7) Compensación de crédito liquido que resulte de documento que traiga aparejada
ejecución.
8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso
documentados.
9) Cosa juzgada.
FALSEDAD DE LA EJECUTORIA O INHABILIDAD DE TÍTULO: Esta excepción sólo puede
fundarse en la adulteración o falsificación de la sentencia o sus copias (ej: adulteración
de cantidades, firma del juez falsa, etc.). También se ha admitido la excepción de
'inhabilidad de título', en los casos en que falte alguno de los requisitos del título
ejecutorio. Ej: si aún no venció el plazo para cumplir la condena; si la sentencia que se
intenta ejecutar tiene pendiente un recurso de apelación, etc.
10.- ¿Cuáles son los trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo? Enumere tres títulos
ejecutivos.
Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la
sentencia, importa privar al ejecutado de las garantías mínimas del debido proceso.-
LA INTIMACIÓN DE PAGO: importa la citación para defensa, donde debemos entender
que la prohibición de renunciar se refiere a la de oponer las excepciones que autoriza la
ley, y que comprende a todas ellas.-
LA SENTENCIA: impide quien se pueda disponer la venta del bien embargado,
hipotecado o prendado, sin haberse pronunciado la sentencia en la ejecución
correspondiente.-.
TRAMITES RENUNCIABLES: por no estar contemplado en la norma, es renunciable entre
otros, el derecho a apelar, y pude convenirse la fijación de base para la venta, la
designación de martillero por el acreedor y la adjudicación del Bien en caso de fracaso
de la subasta. La reacusación sin expresión de causa que se consideraba un derecho
renunciable, en los proceso de ejecución quedo vedada.-. La razón es que son trámites
esenciales para el juicio ejecutivo y, vinculado al derecho de defensa.
TÍTULOS EJECUTIVOS:
1) el instrumento público presentado en forma;
2) el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya
firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la
certificación en el protocolo; 3) la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante
el juez competente para conocer en la ejecución;
4) la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido
en el art. 525;
5) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale
o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria,
cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de
Comercio o ley especial.
6) el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles;
7) los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un
procedimiento especial.
11.- Subasta de bienes inmuebles. Base de la subasta. Recaudos: Informes que debe
requerir el juez. Contenido de los edictos.
La subasta de inmuebles tiene la particularidad de que se realiza con base, y de que,
antes de ordenarse, se deben cumplir determinados recaudas, como ser, pedidos de
informes, presentación de títulos o testimonios, etc.
DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA LA SUBASTA. La base la fijan las partes de común
acuerdo. Si no hay acuerdo, la base es de 2/3 partes de la valuación Fiscal actualizada
del inmueble. Si no hay valuación Fiscal, el juez designa un perito para que realice una
tasación, y la base para la venta equivaldrá a las 2/3 partes de esa tasación. El juez
puede apartarse de la tasación o de la base fijada por las partes, pudiendo fijar una
base que impida que los bienes sean malvendidos.
RECAUDOS: Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes: 1°) Sobre la deuda
por impuestos, tasas y contribuciones.
2°) Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen
de propiedad horizontal.
3°) Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del
registro de la propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia de 60 días, a cuyo
vencimiento deberán ser actualizados.
Asimismo, intimará al deudor para que dentro de tercero día presente el título de
propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se
realizará la subasta mientras no se haya agregado el título, o en su caso, el testimonio.
Podrá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias
así lo aconsejaren".
LOS INFORMES, se pedirán, según el caso, a la Municipalidad, a Obras Sanitarias, al
Registro de la Propiedad, al Consorcio, etc., y tienen por objeto establecer el monto de
las deudas que recaen sobre el inmueble y la existencia de gravámenes.
Cumplidos los recaudos (recepción de los informes, presentación de los títulos, etc.), el
juez ordenará la subasta y se llevarán a cabo varios actos, como ser: se designa el
martillero, se fija la base de venta, se indica el lugar, día y hora del remate, etc.
Si de los informes surge que el inmueble está embargado o que el deudor está inhibido,
se debe comunicar la subasta a los jueces embargantes o inhibientes.
Si surge que el inmueble está hipotecado, se debe citar a los acreedores hipotecarios
para que dentro de los 3 días presenten los títulos. Los acreedores hipotecarios de
grado preferente pueden solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus
crédito.
CONTENIDO DE LOS EDICTOS:
a) el Juzgado y Secretaría donde tramita el proceso, el número del expediente y el
nombre de las partes si éstas no se opusieren;
b) el lugar, día, mes, año y hora de la subasta;
c) no tratándose de bienes de escaso valor, se individualizarán las cantidades, el estado
y el lugar donde podrán ser revisados por los interesados;
d) se mencionará, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión en el
acto del remate y, en su caso, las modalidades especiales del mismo
e) si la subasta fuere de inmuebles, además se deberá indicar: la base, condiciones de
venta, estado de ocupación y horario de visitas. Si el inmueble estuviese sujeto al
régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y en el acto del remate deberá
determinarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, y la
deuda por este concepto, si fuere posible. En todos los casos, la última publicación
deberá realizarse cuando menos 48 horas antes del remate (conf. art. 566, cuart.
párrafo).
Los defectos de publicidad de la subasta deben denunciarse dentro de los 5 días de la
última publicación. En caso contrario las irregularidades quedan consentidas (conf. art.
566).
BOLILLA XV
1.- Anotación de litis. Procedencia.
Es la medida cautelar que tiene por objeto dar a publicidad que, con relación a un
inmueble o mueble registrable, existe un proceso. Se anota en el registro
correspondiente. De este modo el tercero que adquiera el bien o a cuyo favor se
constituya un derecho real, no puede alegar desconocimiento de la misma y en
consecuencia debe soportar los efectos de la sentencia que se dicte contra ese bien.
CONCEPTO:
1) La anotación de litis es la ½ cautelar que tiene por objeto dar publicidad a la
existencia del proceso a fin de que los 3° no puedan alegar buena fe, en el caso de que
ase modificara una inscripción en el registro, a consecuencia de lo decidido en la
sentencia.- La medida no impide ni restringe la disponibilidad del bien que puede ser
embargado o enajenado, incluso puede ser subastado (consignando la medida en los
edicto).-
Procede en todo tipo de juicios que pueda ocasionar la modificaron de una inscripción
registral.-requisitos: solo se exige verosimilitud del derecho para la procedencia de esta
medida cautelar, nada dice acerca de el peligro en la demora.- El peticionario deba dar
caución suficiente pues aun cunando la anotación de litis no obsta a la disposición del
bien es evidente que provoca un perjuicio al demandado.-
2) La anotación de litis es una ½ que tiene por objeto la publicidad de un pleito sobre
determinado bien registrable para que los 3° tomen conocimiento pero sin registrar las
facultades de disposición a los cuales se refiere.-El mismo ordenamiento hace referencia
al interdicto de adquirir que presentando la demanda podría decretarse la anotación de
litis en el registro de la propiedad si los títulos acompañados y los antecedentes
aportados justifiquen esa ½ precautoria.-
REQUISITOS: en principio se requiere que el proceso haya comenzado porque
justamente de lo que se quiere es anoticiar a los 3° es de que existe un proceso
pendiente sobre determinado bien.-
A) LEGITIMACIÓN: solamente se encuentra legitimado para solicitar la A.L. el promotor
de las actuaciones y no la parte con la cual se enderezo la demanda.-
B) MEDIDA OBLIGATORIA: no obstante se requiere proceso iniciado, la jurisprudencia
admite A. L. con la presentación del formulario sobre conciliación obligatoria ya que el
sistema del CPCCN ha quedado modificado por ley 24573 sobre medida obligatoria
preliminar.-
C) PROCESO CONTENCIOSO: para que proceda la A.L. el proceso debe ser contenciosos
por lo que no cabe admitirla en una sucesión, pero si si en esta se planteare iu}un
incidente sobre bienes registrables.- La A.L. debe coincidir con el objeto del proceso.-
PROCEDENCIA: esta condicionada a la deducción de una pretensión que puede ser
como consecuencia la modificaron de la inscripción en el registro correspondiente y a la
circunstancia que el derecho invoco como fundamento de la acción sea verosímil.- La
especialidad de la ½ cautelar de A.L. hace que la misma no requiera cual sucede con
otras ½ cautelares, la acreditación de recaudos específicos.- Además para la
procedencia A.L. el peligro en la demora resulta de plena disponibilidad de bienes de
relativamente fácil enajenación que de decretarse implicaría la frustración de la
sentencia eventualmente a los actores.- Por su parte si bien es cierto que por los
efectos propias de la ½ cautelar ( A. L.), la apreciación de funus bonis juris, no debe
efectuarse con estrictez, no puede ignorante que ese recaudo en modo alguno puede
ser soslayado por lo que si la prueba para acreditar la relación jurídica que vinculo a las
partes surge de un instrumento privado, cuya firma no ha sido reconocida por el
accionado, de esta circunstancia se deriva la endebles de su valor probatorio a los
efectos de acreditar la verosimilitud del derecho del actor, máxime cuando el contenido
del instrumento no surge prima facie del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
accionante.-La medida procede tanto ante una Acción real como personal.-
EFECTOS:¿ Que incidencia tiene la A.L. respecto del objeto del proceso?.- Como se trata
de un anoticiamiento a 3°, no impide la transferencia del bien afectado a ella.- El único
efecto hace referencia a la publicidad del litigio para que los 3° adquirentes no puedan
ampararse en al presunción de buena fe, pero no pueden extenderse a 3° que no se
encuentren en el proceso o no realizan el acto jurídico.- Por otra parte si pese al
conocimiento que tuvo la existencia de la A.L. en el registro respectivo, el quejoso se
advino a adquirir derechos sobre ese mismo bien litigioso, no puede posteriormente
sostener la nulidad del fallo que lo intima a entregar la posesión y escriturar sin ni
siquiera enunciar los hipotéticos derechos preferentes y/o excepciones que hubieran
obstado al cumplimiento de dicha condena, cuyo resguardo estaba destinada esa
cautela.-
CESACIÓN DE LA MEDIDA: si se rechaza la demanda la medida queda extinguida pero
si prospero se mantiene hasta el cumplimiento final de la sentencia.- de la misma forma
se extingue cuando el proceso termina por cualquier causa que no sea la sentencia
definitiva, es decir por cualquier vía de modo anormal de terminación del proceso.- De
todos modos y formas y aún en el caso de cesación automática el CPCCN establece que
es necesario la presentación del oficio ante el registro correspondiente acompañado del
documento es el que convierte la extinción dispuesta.- También se produce la caducidad
sin registración alguna el transcurso de cerca de la anotación de la medida, si no se
reconoce la misma.-
PROCEDENCIA: Procede en todos los casos en que la acción deducida pudiese producir
una modificación en la inscripción del bien en el Registro correspondiente. Es necesario
acreditar verisimilitud del DERECHO.
EFECTOS: No impide gravar ni vender el bien, simplemente se avisa sobre su afectación
a un litigio. Solo recae sobre el objeto de la litis.
2.-Medidas cautelares. Oportunidad y presupuesto. Ejemplifique.
MEDIDAS CAUTELARES (o precautorias) son aquellas que se ordenan con el fin de
asegurar el derecho de alguna de las partes y la eficacia de la sentencia definitiva (ej.
Embargo preventivo, secuestro, medida de no innovar y otras).
Según la DEFINICIÓN DE CARNELUTTI: CAUTERLAR se llama al proceso cuando una vez
de ser automático sirve para garantizar el buen funcionamiento del proceso.- Las
providencias cautelares tiene por finalidad asegurar el resultado practico de la sentencia
que debe recaer en un proceso determinado evitando que se torne de imposible
cumplimiento.- Están destinadas ha hacer justicia y a dar tiempo a la justicia para
cumplir eficazmente su obra.-
OPORTUNIDAD: Antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley
resultare que debe entablarse previamente (195).
CARACTERES:
1) Son provisionales: (dura mientras subsisten las causas que permitieron decretarlas).
2) Son modificables (el acreedor puede pedir que se amplíe, mejore o sustituya por
otra).
3) Se decretan sin la intervención de la parte afectada (inaudita parte) para evitar
frustrar el derecho.
4) No constituyen un fin en si misma: Su finalidad es asegurar dº reclamados y la
eficacia de la sentencia (dependen de un proceso principal).
5) Se ejecutan de inmediato: los incidentes o recursos interpuestos, no suspenden su
ejecución.
6) Pueden decretarse varias medidas juntas a fin de que se complementen.
REQUISITOS:
1) Verisimilitud Del Derecho: no requieren la prueba terminante y plena del derecho
invocado, solo se exige la apariencia del derecho.- Con ello se persigue la protección de
un derecho que todavía no es cierto, ni liquido, ni consolidado, también prohíbale y aun
dudoso, un derecho incipiente.-,
2) Peligro En La Demora O Temor Fundado: señala el interés jurídico del peticionario,
constituye la justificación de la existencia de las medidas cautelares se trata de evitar
que el pronunciamiento judicial reconociendo el derecho de aquel llegue demasiado
tarde y no puede cumplirse el mandato.- A los fines de la procedencia de la ½ cautelar
a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigible con la demostración del
peligro en la demora y viceversa, pero ello es posible cuando de existir realmente tal
verosimilitud se haya probado en forma minima el peligro en la demora mencionada.- El
peligro debe resultar del propio objeto: el cual se requiere para asegurar el resultado de
la sentencia definitiva, o de la actitud de la contraria, ya que con su conducta puede
frustrar el cumplimiento de esa sentencia.-,
3) CONTRA CAUTELA DEL QUE SOLICITA LA MEDIDA: Como norma general quien
solicita una medida debe garantizar los daños que originara si la pide sin derecho.- se
funda en el principio de igualdad, es decir que debe ser dable, asegurando al actor un
derecho aun no actuado y al demandado la efectividad del reconocimiento de los daños
si aquel derecho no existiera o no llegara a actualizarse.-
3.-Medida Cautelar. Requisitos para su procedencia. Caducidad de la medida cautelar
iniciada con anterioridad al proceso y durante el proceso.
REQUISITOS:
1) Verosimilitud del derecho. El derecho que el solicitante de la medida invoca debe ser
verosímil. No es necesaria una prueba terminante (porque ello implicaría mucha
demora), basta que a primera vista parezca que el solicitante tiene derecho, lo cual
generalmente se logra ofreciendo la declaración de varios testigos (ver. art.197).
2) Temor fundado/peligro en la demora. Debe existir temor fundado de que el derecho
del solicitante pueda sufrir un perjuicio inminente e irreparable si no se ordena la
medida cautelar de inmediato. Ej: existe temor fundado si el deudor está demente, o si
está ocultando bienes para insolventarse.
3) Contracautela del que solicita la medida. Dado que las medidas cautelares se
decretan sin que el solicitante pruebe plenamente su derecho (basta la verosimilitud) y
sin la intervención de la otra parte (inaudita parte), puede suceder que el solicitante
haya pedido la medida indebidamente, es decir, sin derecho. Por ello, el Código
establece que quien pida la medida debe dar caución para responder por las costas,
daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la otra parte.
OPORTUNIDAD PARA PEDIRLAS. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes o
después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que debe entablarse
previamente.
CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS. Si la medida cautelar se trabó antes de la demanda,
caduca automáticamente si dentro de los 10 días siguientes a su traba no se interpone
la demanda, y el art. 207 aclara que la caducidad se produce "aún cuando la otra parte
hubiese deducido recurso".
Operada la caducidad, la medida no podrá volver a pedirse antes de la demanda, pero
luego de presentada esta puede solicitar nuevamente esa medida cautelar, siempre que
concurran los requisitos para su procedencia.
Cuando se trata de la medida "prohibición de contratar" el plazo de caducidad se reduce
a 5 días.
Caducidad: Se aplica a los supuestos de medidas cautelares ordenadas y hechas
efectivas antes de interponer la demanda principal.- Por ello nop corresponde su
aplicación cuando la medida se solicita en el escrito de demanda, aunque se demore la
traba de la litis por encontrarse pendientes diligencias preliminares.- También se
requiere:
a) Interposición de recursos por la parte afectada no suspende el termino para iniciar la
demanda cuando la medida cautelar fue ordenada con anterioridad.-
b) si se deniega la medida posteriormente se puede pedir una vez iniciado el proceso
principal y siempre que se funde en una causa distinta.-
FUNDAMENTO: radica en la presunción de desinterés del beneficiario de la ½ contra la
necesidad de evitar perjuicios a los beneficiarios.-
4.- Inhibición general de bienes. Procedencia. Requisitos.
Es la medida cautelar que impide al deudor vender o gravar los bienes que estén
inscriptos a su nombre en el Registro de Propiedad, al momento de anotarse la medida,
o los que adquiera posteriormente.
CONCEPTO: es de carácter residual por la cual una vez trabada el deudor no puede
enajenar los bienes que tiene inscripto en los respectivos registros.- Rige
supletoriamente el embargo cuando siendo este pertinente no se conocen bienes del
deudor o no cubren el crédito reclamado en este ultimo caso pueden coexistir ambas
medidas.-Basta con la manifestación del acreedor de que desconoce bienes del deudor
que proceda la anotación de esta medida supletoria.- La parte afectada podrá obtener
su levantamiento dando a embargo.- es carga de la parte que obtuvo la inhibición el
demostrar que los valores ofrecidos a embargo son insuficientes. Ello no implica revelar
al interesado en el levantamiento de la demostración básica de la seriedad de su
proposición.- Efectos: la inhibición impide la venta de bienes registrables pero no la
adquisición de ellos, aunque simultáneamente se constituya una hipoteca.- Prelación:
las inhibiciones no conceden preferencia sobre las anotadas con posterioridad.-
Tampoco tiene prelación sobre embargo de fecha posterior u otra medida precautoria.-
Su único efecto es evitar que el deudor venda o grave bienes que tiene inscriptos en los
respectivos registros.-
MONTO DE LA TRABA: la I. G. de Bs. debe adecuarse a la importancia económica del
derecho que se persigue garantizar sin causar un perjuicio inútil al presunto deudor,
resulta necesario que se determine el monto por el cual deberá trabarse dicha medida.-
La indeterminación trae aparejada la imposibilidad de que el afectado por la misma
pueda conjurar sus efectos.-
PROCEDENCIA: (223). Procede si no se conocen bienes del deudor o si los que se
conocen, no alcanzan a cubrir el monto del crédito reclamado. Al solicitarla se deben
indicar todos los datos del deudor ¿nombre, nacionalidad, estado, edad, domicilio,
profesión, documento y, si fuesen conocidos, los nombres de los padres y del cónyuge.
EFECTOS: impide al deudor vender o grabar sus bienes, pero no le impide adquirir
nuevos bienes.
REQUISITOS: Al solicitarla, se deben indicar todos los datos del deudor (nombre,
nacionalidad, estado, edad, domicilio, profesión, numero de documento, y si fuesen
conocidos, los nombres de las padres y del cónyuge). El juez competente para
ordenarla es el del proceso principal (art. 6 inc. 4°).
CONCEPTO: es una medida precautoria que surge como consecuencia de la falta de
conocimiento de bienes del deudor para su embargo o de insuficiencia de los bienes
conocidos.- De ello se desprende que aunque no se conociesen bienes la inhibición no
es procedente, si no lo es el embargo, ni cuando el bien ha sido transmitido.- Además
existen limitaciones cuando los bienes de los que se pretende la inhibición se
encuentran dentro del concepto de embargo flotante.- Aunque en general se habla de la
I.G de Bs. por la anotación de la misma en el registro de la Propiedad el Inmueble por
considerarse en principio que comprende bienes inmuebles, en realidad opera siempre
que un bien se encuentre registrado y no pueda afectarse la transmisión sin el informe
del registro respectivo.- Por ejemplo: buques embarcadores y artefactos navales,
fondos de comercio, , automotores, prenda con registro.- También se ha admitido
respecto del tomador de un seguro de caución pedido por la aseguradora que pago el
tributo garantizado si resulta verosímil este pago y la situación de riesgo deriva de la
omisión del asegurado de formular su descargo en el sumario administrativo y su
posterior incumplimiento en pagar el tributo.-
Pero para que produzca efecto a cada bien la inhibición debe anotarse en cada uno de
los Registros respectivos.-
REQUISITOS: debe reunir además de todos los requisitos de las medidas cautelares:
a) El peticionario debe manifestar que no conoce bienes del deudor, este criterio es
discutido en la jurisprudencia y en la doctrina, lo que supone necesariamente la clara
individualización del inhibido.-
b) La inhibición se entrega en general con los requisitos pedidos por el embargo
preventivo a los que hay que agregarles las normativas de la reglas de la inscripción
previstas en las leyes de los registros correspondientes a cada bien.-
C) Requisitos formales: al solicitar la I.G. deberá expresar el nombre, apellido y
domicilio del deudor, como también otro dato que pueda individualizar al inhibido sin
perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.- es fundamental establecer la
identidad correcta del deudor para evitar la confusión con otras personas que tengan
notas o datos similares.-
En algunos casos por lo menos debe individualizar el área donde se pretende la
inhibición.-
EFECTOS: si bien la Inhibición no constituye una restricción a la libertad personal (no
impide adquirir bienes) impide vender o gravar los bienes que se tengan, incluso los
adquiridos con posterioridad a la ½.- El deudor por su parte siempre dispondrá de la
facultad de sustituir la inhibición por el embargo. Afecta bienes registrables únicamente,
mientra que el embargo afecte cualquier bien material susceptible de valor.- Comienzo
de los efectos, en cuanto a las consecuencias la Inhibición solo surtirá efecto desde la
fecha de su anotación salvo para los casos que el dominio se hubiere tramitado con
autoridad de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.- No concederá
preferencia sobre los anotados con posterioridad.-
5.- Medida Cautelar. Requisitos para su procedencia. Caducidad de la medida cautelar
iniciada con anterioridad al proceso y durante el proceso.
REQUISITOS:
1) Verosimilitud del derecho. El derecho que el solicitante de la medida invoca debe ser
verosímil. No es necesaria una prueba terminante (porque ello implicaría mucha
demora), basta que a primera vista parezca que el solicitante tiene derecho, lo cual
generalmente se logra ofreciendo la declaración de varios testigos (ver. art.197).
2) Temor fundado/peligro en la demora. Debe existir temor fundado de que el derecho
del solicitante pueda sufrir un perjuicio inminente e irreparable si no se ordena la
medida cautelar de inmediato. Ej: existe temor fundado si el deudor está demente, o si
está ocultando bienes para insolventarse.
3) Contracautela del que solicita la medida. Dado que las medidas cautelares se
decretan sin que el solicitante pruebe plenamente su derecho (basta la verosimilitud) y
sin la intervención de la otra parte (inaudita parte), puede suceder que el solicitante
haya pedido la medida indebidamente, es decir, sin derecho. Por ello, el Código
establece que quien pida la medida debe dar caución para responder por las costas,
daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la otra parte.
OPORTUNIDAD PARA PEDIRLAS. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes o
después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que debe entablarse
previamente.
CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS. Si la medida cautelar se trabó antes de la demanda,
caduca automáticamente si dentro de los 10 días siguientes a su traba no se interpone
la demanda, y el art. 207 aclara que la caducidad se produce "aún cuando la otra parte
hubiese deducido recurso".
Operada la caducidad, la medida no podrá volver a pedirse antes de la demanda, pero
luego de presentada esta puede solicitar nuevamente esa medida cautelar, siempre que
concurran los requisitos para su procedencia.
Cuando se trata de la medida "prohibición de contratar" el plazo de caducidad se reduce
a 5 días.
LA CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:
PRESENTA DOS FACETAS.
A) La caducidad de la instancia para la cual tiene que estar iniciado el proceso por
razona de que antes de el opera la caducidad inmediata.- Si no se inicio la caducidad de
la instancia del incidente de la ½ cautelar en el supuesto de inactividad en el plazo de
tres meses ( 310 inc. 2 CPCCN) O por el plazo que fije el código procesal de la localidad
de que se trate.-
B La segunda cuando se habla de caducidad de las ½ cautelares esta referida a alo
especifica inactividad por un plazo muy breve, no respecto de lña medida, sino de la
iniciación del proceso.- la exigencia de que la obligación fuere exigible debe ser
satisfecha en todos los casos , ya que si la obligación del eventual demandado carecían
de ese carácter el termino no comienza su curso.- La jurisprudencia ha resuelto que el
incidente de medidas cautelares es susceptible de perimir, en el supuesto de inactividad
en el plazo de tres meses.- Por ejemplo: ley de navegación establecida en su art. 519.-
CADUCIDAD PROPIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS AL PROCESO: las ½
precautorias con carácter previo a la iniciación del proceso principal estén sujetas a
caducidad si no se presenta la demanda en el plazo de 10 Díaz, salvo en los casos de
obligaciones sujetas a plazo o condiciona, en el que el plazo comenzara a correr recién
desde el momento en que el peticionante pueda hacer valer sus derechos.-
OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD: El plazo de caducidad comienza a contarse desde el
momento en que se hubiese hecho efectiva la ½ cautelar.- Los medios registrables el
plazo comienza a correr desde que el registro se hizo efectivo cuando el embargo se
dispone sobre sumas dinerarias, el plazo de caducidad del art. 207 CPCCN comienza a
correr desde la notificación por nota de la providencia que hace saber el deposito del
dinero embargado, no obstando a ello que no se hubiere efectivizado la totalidad del
monto.- Pero la caducidad no es aplicable las medidas decretadas en función de lo
dispuesto en el art. 1295 C.C., ya que por tratarse de un supuesto de caducidad que
trae aparejada la perdida de un derecho no puede establecerse por analogía a un caso
no contemplado específicamente, máxime cuando de ello puede surgirse un perjuicio
irreparable para el conyugue que lo dedujo.- La caducidad tampoco se opera en ½
cautelares trabajasen garantía de daños y perjuicios provenientes de la inejecución de
sentencias, dentro de lo preceptuado en el art. 503 CPCCN.-
PLAZO. COMPUTO:- La caducidad del articulo se cuenta por días hábiles, incluyendo las
dos primeras horas del undécimo medio art. 124 CPCCN y sin que se considere el día en
que la medida fue hecha efectiva.- La interposición del recurso no impide la caducidad
ya que el mismo no tiene carácter suspensivo.- ( devolutivo).- Suspensión del Plazo:
Se justifico la suspensión del plazo del art. 207 cuando al mismo tiempo de solicitarse la
½ cautelar en sede judicial se interpone un recurso en sede administrativa, pues de
otro modo quien obtuvo a su favor tal medida se podría ver obligado a iniciar una
acción formalmente indivisible a los fines de evitar la caducidad de la medida.-
CADUCIDAD Y RENDICIÓN: la medida cautelar que caduca no puede ser vuelta a pedir
antes de intentar en el proceso sin perjuicio de plantearlo una vez comenzado el
mismo, pues la caducidad muestra que la urgencia no era tal, incluso una misma
medida no puede articularse nuevamente sino barrían las circunstancias que dieron
lugar a su rechazo.-
6.- Hechos Nuevos. Oportunidad. Trámite.
Si hay hechos nuevos ocurridos o conocidos después de contestada la demanda o la
reconvención ellos pueden alegarse hasta 5 días después de notificada la audiencia del
art. 360, debiéndose acompañar la prueba documental y ofrecerse las demás sobre los
hechos nuevos. Del escrito alegando un hecho nuevo, se da traslado a la otra parte
para que conteste y alegue otros hechos contrapuestos a los alegados. En la audiencia
del art. 360 el juez decidirá si admite o rechaza esos hechos nuevos.-
Pueden alegarse en primera instancia con posterioridad a la contestación de la demanda
o reconvención.
-El hecho nuevo debe referirse al contenido de las prestaciones deducidas y no
utilizadas para introducir nuevas pretensiones o alegar nuevas causas.-
La resolución que admita el hecho nuevo no causa gravamen irreparable, de allí su
inapelabilidad, que en realidad es irrecurrible, pues tampoco se admite el recurso de
reposición ya que no se trata de una providencia simple.-
La fundamentación del recurso dentro del quinto medio de notificada la providencia,
fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido, si lo hicieren, quedan
firmes las respectivas resoluciones., y si la cámara revoca la decisión y admite el hecho
que fue denegado corresponderá la apertura a prueba en segunda instancia.-
Concepto: la sistemática del código al conjunto de sucesos que ligados
indescindiblemente al planteo introductivo y siendo conducentes acaecen con
posterioridad a dicho planteo o lleguen a conocimiento de las partes con posterioridad
del mismo, alegar un hecho nuevo significa incorporar al proceso nuevos datos lácticos
que no alteren ninguno de los elementos constitutivos de la pretensión, pues dichos
hechos , tienden a formar completar o desvirtuar la causa.- De allí que los hechos o
hechos nuevos incoables en la alzada, a parte que debe relacionarse con la cuestión
controvertida y ser conducentes, en ningún caso pueden constituir la transformación de
la pretensión, ni mucho menos la interposición de una pretensión nueva.-Pero un
pronunciamiento judicial no constitucional no constituye un hecho nuevo en los
términos del art. 365 del CPCCN.-
El hecho nuevo es el acontecimiento que llega a conocimiento de las partes, después de
trabada la relación procesal y que debe hallarse encuadrada en los términos de la causa
y objeto de la pretensión deducida en el proceso, deben guardar relación con la
cuestión que se ventila, tener influencia sobre el derecho invocado por las partes y
prima facie ser idóneo para influir sobre la decisión de modo que lo que para que el
hecho nuevo sea admitido en la alzada debe referirse a las pretensiones invocadas en
los escritos constitutivos del proceso y además susceptibles de influir en la decisión.-
Los hechos nuevos deben hallarse encuadrados dentro de los términos de la causa y
objeto de la pretensión ya que de lo contrario no habría integración, sino
transformación de aquella cdo los h. n. lleguen a conocimiento de las partes con
posterioridad a los escritos liminares, pero resultan anteriores, tal desconocimiento no
puede, deberse a la desidia o desinterés de las partes sino a circunstancias ajenas a
ella, no imputables ( ya sea motivadas por conductas de la contraria o por
circunstancias externas ajenas a las partes que los alega).-
Normativa (copiar el art. 365 conf. Ley 25488).-
Prescripción: De acuerdo con la modalidad que ha querido imponer la ley en el sentido
de que al momento de la audiencia preliminar estén todas los elementos del conflicto
presentes al igual que la formación probatoria.- Los h. n. tienen la oportunidad de ser
planteados hasta 5 días de notificada la audiencia preliminar ( art. 360 CPCCN), con
su debido traslado ya que de lo contrario el contradictorio quedaría trunco.-
Inmediatamente de leído el art. Se advierte las siguientes cuestiones:
1) Que el h. n. puede ser planteado por cualquiera de las 2 partes incluso por el
demandado que no ha contestado la demanda siempre que tenga relación con la misma
como un elemento defensivo de lo establecido en el art. 365.- ( la falta de contestación
de la demanda no constituye impedimento para que el demandado usando la facultades
que le confiere el art. 365 pueda invocar un h.n. que tuviere relación con la cuestión
que se ventila producido con anterioridad a la iniciación de la demanda, pero para que
sea viable es necesario que llegue a conocimiento de la parte con posterioridad a la
traba de la litis) ( en el caso toda la documentación referentes a los h.n. denunciados se
encuentran en poder del ex –apoderado del consorcio a quien se le revoco el poder lo
que pone en evidencia que aquella eran conocida por el demandado con anterioridad a
la traba de la litis y que trata de suplir la omisión incurrida al no contestar la demanda.-
)
2) Que el plazo para fijar la audiencia preliminar tiene que estar acorde con las tareas
previas a realizar antes de la audiencia, entre ellas la presentación y controversia sobre
los h. n. ( otras serian como por ejem. los traslados de la pericia).-
3) Sin embargo la frase si lo considere pertinente como requisito para dar el traslado
crea una duda, que no debió incluirse en lo que refiere a nuestro modo de ver , debe
tenerse por no escrita , primero porque violo el art. 18 CN y luego porque la
oportunidad para pronunciarse sobre esos hechos por el juez es el de la audiencia
preliminar donde recién fijara los hechos articulados que sean conducentes a la decisión
sobre el juicio sobre los cuales versara la prueba( art. 36 inc. 3°) y conforme a este art.
Que comentamos no puede considerarse la excepción relativa a la pertinencia del
traslado el comprendido dentro del art. 366 del CPCCN porque dicha norma se refiere a
la situación posterior a dicho traslado y si se considera que el hecho nuevo puede ser
rechazado in limine, la norma lo debería haber indicado.-
4) Que las manifestaciones de las partes pueden dar lugar a una cuestión incidental con
pruebas sobre el conocimiento de los hechos anteriores a la presentación de la
demanda o a la contestación (reconvención y contestación en su caso) conocimiento
posterior alegado por el que lo propone y contradicho por la contraria.-
5) Que siendo los hechos el fundamento de la pretensión, los h. n. tienen que venir a
completar dicho fundamento y no incluir causas que deriven en otra pretensión porque
entonces entraríamos en el campo de la transformación de la demanda, que no es
posible en esta etapa.-
6) Que los h. n. deben ser acompañados con las fuentes documentales para incorporar
al proceso respecto de la pretensión principal y el ofrecimiento de la prueba pertinente
que hagan a las afirmaciones relativas al h.n. como por ejemplo: que siendo anterior al
escrito inicial del proceso no se tuvo conocimiento del mismo.-
7) Para que un h. n. sea admitido en la alzada debe referirse a pretensiones invocadas
en los escritos constitutivos del proceso y además susceptibles de influir en la decisión.-
Traslado y Notificación: el traslado se dará por 5 días, art. 150 CPCCN para la
notificación no resulta claro.-ateniéndonos estrictamente a la normativa del código el
h.n. se notifica por nota Art. 133.-
Sin embargo el h.n. del actor integra la demanda, lo que se notifica por cedula 135 inc.
1 y la misma para el demandado en la contestación de la demanda porque se trata no
de un hecho previsto en el art. 365 inc. 1 sino en el inc. 2 que viene ahora a
constituirse en una afirmación de la misma entidad que los hechos de la demanda.-
Claro que también puede sostenerse para ambos supuestos la notificación por nota,
porque hallándose notificada la audiencia preliminar y existiendo un plazo cierto para
presentar.- H.N. como parte asume la carga de ver si se han presentado los mismos y
si se ha dado traslado de ellos dejando la correspondiente nota en caso de que el
expediente no se encuentre en letra.- Finalmente cualquiera sea el medio de
comunicación dentro del plazo de 5 días, el incidentazo tiene la carga de contestar el
incidente de h.n. con las sanciones y prescripciones establecidas en el art. 365 inc. 1.-
INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL EXAMEN PARCIAL DE DERECHO
PROCESAL CIVIL (CÁTEDRA DEL DR. RUIZ DÍAZ)
1) El sistema adoptado para el examen es el de “Múltiple Choice” ( o sea los
alumnos deberán señalar con una cruz cuál o cuáles de las opciones dadas
como respuesta es la correcta).
2) Resulta fundamental aclarar a los alumnos en el momento previo al examen,
que entre las opciones ofrecidas en el interrogatorio, una o más respuestas
correctas.
3) El mecanismo del examen será el siguiente:
a) se entregará a los alumnos la hoja dada vuelta (es decir la parte de
la hoja en blanco a la vista del alumno).
b) A la orden del comienzo del examen, los alumnos darán vuelta la hoja,
y tendrán a partir de ese momento, 20 minutos exactos e
improrrogables, para responder a la evaluación.
c) Una vez finalizado el tiempo estipulado para la evaluación, los
alumnos deberán dar vuelta nuevamente la hoja, y así será retirada por
los evaluadores.
d) Se deberá aclarar a los alumnos que, si así lo desean , podrán, al
final de la última opción, efectuar todas las aclaraciones que estimen
pertinentes, indicando el correspondiente numero de pregunta respecto
al cual se refiere la aclaración. Este último requisito resultará
imprescindible para que el profesor considere la aclaración como parte
de la evaluación, en caso contrario, la aclaración será desestimada.
e) Se les hará saber a los examinados que si marcan como válidas todas
las respuestas posibles a alguna de las preguntas, será considerada
inválida la respuesta dada (por ser contrario al sistema de opciones).
PROFESOR RUIZ DÍAZ
EXAMEN SEGUNDO TURNO
TEMA 2
Marque con una cruz las respuestas correctas:
(Tenga en cuenta que en cada caso puede existir más de una respuesta
correcta, en tal caso MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CONSIDERE CORRECTAS)
1º) La excepción o defensa de “falta de legitimación”, se debe fundar en:
-La falta de titularidad respecto al derecho invocado.
-La falta de poder suficiente para actuar en juicio.
-La falta de capacidad civil para estar en juicio.
2º) Una vez trabada la litis, el desistimiento debe ser aceptado o conformado
por:
-El juez de la causa.
-La contraparte.
-No es necesaria su aceptación.
3º) Son excepciones del juicio ejecutivo:
-Inexistencia de la deuda.
-Quita o espera verbal.
-Pago documentado.
-Prescripción adquisitiva.
4º) La transacción se puede revocar:
-Antes de ser presentada ante el Juez de la causa.
-Antes de ser homologada por el Juez de la causa.
-Antes que la homologación quede consentida.
5º) El efecto “devolutivo” en el recurso de apelación, es igual al efecto:
-Diferido.
-No suspensivo.
-Suspensivo.
-En relación.
6º) Es título ejecutivo:
-El crédito por alquileres de bienes muebles.
-El crédito derivado de la compraventa de un inmueble.
-El crédito por saldo deudor de tarjeta de crédito.
-El crédito derivado del contrato de depósito de un automotor (garage).
7º) Para acreditar la autenticidad de un recibo o factura expedido por el
mecánico que reparó el vehículo accidentado, se debe pedir:
-Prueba pericial contable.
-Prueba informativa.
-Prueba testimonial.
8º) Según el CPCCN y jurisprudencia aplicable, la excepción de “inhabilidad de
título” resulta inadmisible si:
-Si no se prueba la causa de la obligación.
-Si no se negó la firma del documento.
-Si no se negó la existencia de la deuda.
9º) Son testigos inhábiles:
-Los cuñados de las partes.
-Los hermanos de las partes.
-Los sobrinos de las partes.
10º) La edad mínima requerida por el CPCCN para ser testigo es de:
-21 años.
-14 años.
-18 años.
Resultados del test para
Fecha del Test: 2010-08-17 21:51:42, Fecha de Impresión: 2010-09-25 22:48:41
Felicidades, ha superado el test.
Su nota resultado es: "superado"
Orden Título Máxima puntuación Puntos conseguidos Porcentaje resuelto
1 Pregunta 04 1 1 100.00 %
2 Pregunta 05 1 1 100.00 %
3 Pregunta 17 1 1 100.00 %
4 Pregunta 31 1 0 0.00 %
5 Pregunta 38 1 0 0.00 %
6 Pregunta 39 1 1 100.00 %
7 Pregunta 42 1 1 100.00 %
8 Pregunta 44 1 1 100.00 %
Orden Título Máxima puntuación Puntos conseguidos Porcentaje resuelto
9 Pregunta 46 1 1 100.00 %
10 Pregunta 48 1 1 100.00 %
total 10 8 80.00 %
Resultados de preguntas detallados
1. Pregunta 04
El derecho procesal es una rama del:
El derecho privado.
El derecho público
El Derecho mixto.
El Derecho administrativo.
2. Pregunta 05
Una providencia de fecha miércoles 12 de abril que da traslado por nota (siendo los días 13 y 14 jueves y viernes santo) ¿Cuando
consiente ?
Toma nota el lunes 17 y consciente el día 25 en las dos primeras horas
Toma nota el mismo miércoles 12 y consciente el día 24 en las dos primeras horas
Toma nota el lunes 17 y consciente el día 24
Toma nota el martes 18 y consciente el día 26 en las dos primeras horas.
3. Pregunta 17
Una providencia de fecha lunes 14 de mayo que da traslado por nota (siendo el día 15 de mayo feriado por San Isidro Labrador)
¿Cuando consiente ?
Toma nota el viernes 18 y consiente el día 28 en las dos primeras horas
Toma nota el martes 15 (aunque sea feriado) y consiente el día 23 en las dos primeras horas
Toma nota el miércoles 16 y consiente el día 24 en las dos primeras horas
Toma nota el mismo lunes 14 y consiente el día 22 en dos primeras horas
4. Pregunta 31
El derecho Procesal es:
- La disciplina del derecho que estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la
jurisdicción de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conceptos jurídicos suscitados entre dos o más
personas (partes), o cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia a
determinada relación o situación jurídica.-
Las directivas o valores que utiliza el derecho procesal a los efectos de su legislación o interpretación
Todos aquellos criterios de objetividad, (normas, leyes, doctrina, jurisprudencia, etc.) que son invocados por los jueces para
esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo del proceso.
5. Pregunta 38
Cual de estas providencias deben notificarse por cédula según el CPCC:
Traslado de la demanda
La providencia que ordena el llamamiento de autos para dictar sentencia
Las providencias que mandan agregar partidas, oficios, testimonios, etc.-
Traslado de la pericia
6. Pregunta 39
Hasta cuando es procedente la acumulación de procesos
Hasta el momento en que queda en estado de dictar sentencia
Hasta la apertura a prueba
Hasta la notificación de la demanda
7. Pregunta 42
La demanda:
Interrumpe el curso de la prescripción
Suspende el curso de la prescripción.
No afecta el curso de la prescripción para iniciar
la acción de reclamo.
8. Pregunta 44
Si una parte se notifica por cédula o personalmente, el día martes 4 de abril. ¿Cuándo consciente la providencia ?
El día miércoles 12 de abril en las dos primeras horas
El día martes 11 de abril
El día miércoles 19 en las dos primeras horas
9. Pregunta 46
Si durante el transcurso de un juicio, una de las partes no comunica el cambio de su domicilio real, las notificaciones que allí deban
realizarse se cumplirán :
En el domicilio procesal constituido
En los Estrados del Juzgado.
Fijándose la cédula en el domicilio real denunciado en la primera presentación.
10. Pregunta 48
Si durante el transcurso de un juicio, una de las partes no notifica a la contraria el cambio de su domicilio constituido, las
notificaciones que allí deban realizarse se cumplirán :
En el domicilio procesal constituido actual, pues la notificación del cambio no es imprescindible.
Fijándose la cédula en el domicilio real denunciado en la primera presentación.
En el domicilio constituido anterior, pues el mismos subsiste hasta tanto no se comunique el cambio.
En los Estrados del Juzgado.