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Resumen D. Civil Sucesiones

Derecho Civil (Sucesiones) (Universidad Nacional de Asunción)

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UNIVERSITARIOS NACIONALISTAS - UN

LECCIÓN I
De la sucesión por causa de muerte.
Al fallecer una persona física, su existencia se extingue, pero sus bienes le sobreviven; el derecho hereditario regula
el destino de esos bienes, de ahí proviene su extraordinaria importancia. La transmisión de los bienes en ocasión de
la muerte a los miembros de la familia ha aparecido desde los primeros tiempos históricos y se considera en la
organización contemporánea como el más normal de los modos de asegurar la continuación de la apropiación
individual.
Fornieles dice que, “Sucesión universal es la transmisión del patrimonio de una persona que muere, a una o varias
personas que le sobreviven”. De Gásperi conceptúa la herencia como “conjunto de los bienes y derechos del difunto
que no se extinguen por su muerte, deducidas sus deudas, sobre el que recaen los derechos del heredero o
legatario, a quien se transmiten, Es la universalidad jurídica constituida por el patrimonio del muerto transmitido al
heredero, quien así adquiere, y a quien pasa la propiedad y la posesión”
Antecedentes históricos
La muerte, hecho natural e inevitable, de ocurrencia inexorable, ha preocupado desde los más remotos tiempos el
pensamiento de los hombres.
En la Antigüedad las leyes se referían menos a los bienes dejados por el difunto, que a las relaciones con el culto al
que el extinto pertenecía; empero en algunas legislaciones existen disposiciones concretas acerca de la sucesión en
los bienes del fallecido.
Derecho Romano
El derecho romano abarcó el complejo ámbito de las relaciones jurídicas derivadas de actos entre vivos y mortis
causa; pero ha sido el régimen sucesorio donde cobró su más alto relieve, dado que las instituciones por él creadas
sirven hasta nuestros días como fuente de inspiración a las legislaciones de los más diversos países del mundo.
En el incesante desenvolvimiento de las ideas jurídicas de los romanos llegó un momento en que el titular o “sujeto
verdadero y propio del patrimonio no moría: la familia continuaba existiendo. La familia sobrevivía al muerto y por
medio de ella sobrevivía a éste su patrimonio”. Nace así la sucesión universal.
La nota característica y esencial del derecho romano descansa en el principio d que el heredero no solo es el
continuador de la persona del difunto sino de su patrimonio.
Derecho Germánico
Hay que señalar que en sus orígenes, “Entre los germanos la sucesión testamentaria era desconocida. El título de
heredero solo podía ser usado por los hijos o los parientes y nunca por un extraño fundado en el principio de de que
Solus Deus Hoareden Facere potest non homo”.
No se conocía el derecho de representación. Los hijos y sus descendientes formaban la primera línea sucesoria; los
varones tenían mayor derecho que las mujeres; a falta de descendientes sucedían los ascendientes, y si éstos no
habían, heredaban los hermanos, siendo preferidos los varones; por falta de ellos sucedían los colaterales.
Pero el pueblo germano y sus instituciones no pudieron sustraerse a la influencia romana y especialmente a su
derecho, de por ahí viene que “casi en todas las tribus germanas se adoptó poco a poco el testamento como medio
de disposición del traspaso de bienes por parte de su titular y para después de su muerte.
Lo que le da la característica esencial a la concepción germana, es que en ella no existe la continuación de la persona
del causante, tampoco la confusión del patrimonio del difunto y el del heredero, ni la responsabilidad ultra vires; las
deudas del difunto no pesaban sobre los bienes del sucesor, y es denominada sucesión en los bienes, en
contraposición al derecho romano, que es, como ya se ha dicho, el de la sucesión en la persona.
Derecho Francés
En principio, por fallecimiento de un apersona, solo le sucedían los parientes legítimos y el cónyuge. Ciertas
“Costumbres” partieron de la regla de la masculinidad y dentro de ella la progenitura.
Los parientes colaterales heredaban hasta el décimo segundo grado y en algunas costumbres ni tenían límite.

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Material de Apoyo de Derecho Civil Sucesiones 1

Después de la revolución de 1789, debía imperar en Francia un nuevo Derecho. Y fue así, que el 13 de agosto de
1800, Napoleón nombró una comisión de cuatro miembros encargada de redactar un proyecto de código civil. El
código civil fue sancionado por una ley del 21 de marzo de 1804.
En el código civil francés, el libro III, los títulos I y II, “están consagrados principalmente a la transmisión hereditaria,
y se titulan “De las sucesiones” y “De las donaciones entre vivos y de los testamentos”.
Derecho Español
El fuero Juzgo, llamado igualmente el Libro de los jueces, del año 671, que unifica el estatuto legal de los visigodos e
hispanos romanos es considerado el primer código nacional. Es el primer monumento legislativos que sobre bases
serias se dicta en España, establece con respecto al derecho sucesorio, que hay herederos forzosos; hijos, nietos,
padres y abuelos. Hay sucesión testamentaria y sucesión legítima, conferida esta última a los ascendientes y
descendientes sin límite de grado y a los colaterales hasta el séptimo grado.
El fuero Real, conocido también como fuero del libro, es otro cuerpo legislativo del año 1254 consta de cuatro libros,
el tercero trata sobre matrimonio, derecho sucesorio y contratos.
Las leyes de Partidas o Ley de Siete Partidas cuya redacción fue ordenada por Alfonso X, en el año 1256 legislan
ampliamente sobre el derecho sucesorio. La sexta partida está dedicada a tratar “… de los Testamentos y de las otras
herencias”.
El ordenamiento de Alcalá, dictado bajo el reinado de Alfonso XI, modificó algunos aspectos del derecho sucesorio
establecido en las partidas.
Las ordenanzas reales de Castilla, de 1498 en el libro V se ocupa de matrimonios, sucesiones y contratos.
Leyes recopiladas, promulgada en 1567 y reeditada 10 veces con el aditamento de nuevas leyes y autos hasta 1777.
Dicho cuerpo legal consta de nueve libros; los libros V y VI tratan sobre matrimonio, sucesiones, contratos y asuntos
diversos de derecho público.
El código civil español vigente desde 1889, cuyo libro III trata de “De los diferentes modos de adquirir la propiedad”,
en el título III, regula lo referente al derecho hereditario, bajo la denominación “De las sucesiones”, en seis capítulos
con un total de 431 artículos.
Derecho Indiano
El derecho indiano, en lo que se refiere al régimen hereditario, recepta la legislación española con dos claras
innovaciones: 1°) la referente a los indios sujetos a encomiendas, y 2°) a la creación de los jueces de bienes de
difuntos.
La función de los jueces de bienes de difuntos eran varias, de entre las cuales podemos mencionar que les
correspondían vender esos bienes, percibir créditos, pagar las deudas, y el residuo remitir a la casa de contratación
de Sevilla, la que tenía a su cargo cumplir el destino de ese residuo de los bienes del difunto, especialmente, el de
entregarlo a quienes justificaban su derecho al mismo.
Derecho Patrio
En medio de las tendencias opuestas que se manifestaron con motivo de los sucesos del 14 y 15 de mayo de 1811, se
nota el propósito de transformar la nación paraguaya, que entonces ya existía, en un estado libre e independiente
de todo poder extraño. Así surgió el derecho patrio, como prolongación del derecho colonial paraguayo inmerso en
el derecho indiano.
Después de promulgada la constitución nacional del 1870, se consideró necesaria la reforma de la legislación
vigente, pues, seguía rigiendo la española.
Ante esa circunstancia se decidió la adopción del código civil argentino.
Habiéndose introducido al código civil argentino numerosas enmiendas y correcciones, por la ley de fe de erratas del
año 1882, se dictó una nueva ley en el Paraguay el 27 de julio de 1889, por la cual se declara texto oficial en la
república, la cuarta edición del código civil argentino.
Otro intento de elaborar códigos propios fue la sanción de la ley del año 1902 que creaba una comisión encargada
de la revisión de los códigos civil y comercial.

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Material de Apoyo de Derecho Civil Sucesiones 2

Finalmente por Decreto Ley N° 200, del 2 de julio de 1959, se creó la comisión nacional de codificación con el objeto
de proyectar la reforma legislativa en el orden civil comercial, criminal, rural, minero, procesal, laboral, militar y
sanitario.
Al profesor Luis De Gásperi, se le encomendó la redacción del anteproyecto del Código civil en 1962, la cual quedó
aprobada en general por la comisión nacional de codificación en 1966.
Fuentes Principales del libro quinto
La fuente principal del libro quinto del código civil paraguayo, es el anteproyecto del código civil preparado por el
Prof. Dr. Luis De Gásperi. Éste reguló el régimen sucesorio en el libro cuarto de su anteproyecto que dividió en tres
secciones; la primera de la transmisión por causa de muerte; la segunda de las sucesiones intestadas y, la tercera, de
la sucesión testamentaria. Esas secciones están divididas en títulos y capítulos.
El anteproyecto de De Gásperi trata del derecho hereditario en 406 artículos, que van del 3129 al 3535; el
anteproyecto de la Comisión Nacional de codificación lo hizo en 366 artículos, numerados del 2444 al 2810.
Otra fuente del libro quinto del código es la ley N° 903 del 18 de diciembre de 1981- Código del Menor-, cuyo art. 44
se refiere a la sucesión del hijo adoptado y del adoptante.
La comisión Nacional de codificación introdujo 16 artículos en el libro quinto, no incluidos en el anteproyecto de De
Gásperi.
En el estudio del proyecto del mencionado libro Quinto sufrió 99 modificaciones en la cámara de senadores, las
cuales en gran mayoría fueron aprobadas por la de diputados; sin embargo esta cámara introdujo 7 modificaciones,
6 de ellas fueron aceptadas por la de senadores y 1 rechazada; la cámara de Diputados se ratificó en su disposición,
por los que prevaleció la decisión.
Autor, heredero, heredero legitimo e instituido, legatario
Autor es la persona fallecida de cuya sucesión se trata; se le llama indistintamente causante de la sucesión o bien, de
cujus, que es una abreviación de la frase latina is de cujus sucessione agitur.
Heredero o sucesor universal es la persona física o jurídica a quien se transmite la herencia, que puede ser legítimo o
instituido por el testador.
Heredero legítimo, denominado también ab intestato, es la persona física que recibe su vocación hereditaria
directamente por imperio de la ley.
Heredero instituido es quien es llamado a la sucesión por la voluntad del causante, hecho en testamento válido.
Legatario es el que fuera nombrado por el de cujus, igualmente testamento válido, pero sobre bienes ciertos y
determinados.
Clases de sucesiones
La sucesión puede ser
1- Legítima o Testamentaria:
a) Es legítima: Cuando las personas que heredan tienen este derecho en la ley. La ley defiere a los parientes
más próximos, de acuerdo con un orden que la misma establece.
b) Testamentaria: Cuando les viene de la voluntad del testador, manifestada en un testamento válido
2- Intestada o Testamentaria:
a) Intestada: Asignación legal de derechos hereditarios, causada por la muerte física de las personas, o por
ausencia con presunción de fallecimiento, la cual tiene lugar a falta de disposiciones testamentarias del de
cujus, sea por no haberla otorgado éste, o por ser nulo el testamento que otorgó; o por no haber dispuesto
en esta forma sino de una parte de sus bienes.
b) Testamentaria: La que tiene lugar por voluntad exclusiva del de cujus en los límites de la libertad de disponer
se los propios bienes que, a tales efectos, por derecho se confiere a toda persona capaz, manifestada por un
acto escrito de directa y última voluntad, como tal esencialmente revocable, otorgado con las solemnidades
establecidas por la ley, al cual se le da el nombre genérico de testamento.
Principios que rigen el derecho hereditario
1- Efecto declarativo; la sucesión mortis causa se produce sin tradición:

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El art. 2443 del CCP expresa: “Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos
que constituyen la herencia aquellos que deban recibirla”.
Y el art. 2446, preceptúa: “Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los
eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas
hereditarias.
Art. 2563: La inscripción de la partición de bienes registrables confiere a cada heredero el dominio exclusivo de los
bienes comprendidos en su hijuela.
Producirá el mismo efecto, la inscripción de cualquier acto por el cual se pusiere fin a la indivisión y se adjudicare
bienes en propiedad exclusiva a un coheredero.
2- El principio de la unidad o de la pluralidad de las sucesiones
Sistema de la unidad sucesoria: Una sola ley debe regir lo atinente a la transmisión sucesoria por causa de muerte.
Esa única ley puede ser la de la nacionalidad o la del último domicilio
Sistema de la Pluralidad sucesoria: A cada bien singularmente considerado debe aplicarse la ley de su situación – lex
rei sitae.- de modo que su transmisión mortis causa operará conforme a esa ley. Y si existiesen bienes situados en
diversos países, es decir, sometidos a diversas leyes, existirán consiguientemente tantos juicios sucesorios como
países en que hay bienes.
3) El heredero más próximo excluye al de grado posterior.
Nuestro ordenamiento ha regulado la sucesión intestada por los principios generales, que seguidamente se
enuncian:
A) Primer principio: La sucesión se defiere por órdenes de llamamiento a determinados herederos que pueden ser
de distintas clases: descendientes, ascendientes, colaterales.
B) Segundo principio: Los órdenes son excluyentes: Ello significa que en un orden hereditario cualquiera, las
personas incluidas en él desplazan a las del orden siguiente”; los descendientes desplazan a los ascendientes y
éstos a los colaterales.
C) Tercer principio: Dentro de cada orden se hereda según el grado de parentesco. Cuando varios pertenecen a un
orden determinado (ascendiente, descendiente o colateral) la prelación se establece en razón de la proximidad
del grado.
4) Lo que se hereda es una universidad jurídica
El art. 2444 del Código establece: La sucesión a título universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin
consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos. La herencia comprende todos los bienes, así
como los derechos y obligaciones del causante que no se hubieren extinguido por su fallecimiento.
5) No se tiene en cuenta el origen de los bienes salvo las excepciones previstas.
En el régimen hereditario de nuestro código, en principio no se tiene en cuenta el origen de los bienes, pero existen
importantes excepciones, tales como las establecidas en las siguientes disposiciones:
1) Art.2586.- El derecho hereditario del cónyuge supértiste sobre los bienes propios del causante será:
a) igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él;
b) la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y la mitad, si sólo quedare uno de
ellos;
c) la mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes; y
d) la totalidad, si no existieren descendientes ni ascendientes.
2) Art.2588.- El cónyuge que concurra con ascendiente o descendientes, no tendrá parte a título de herencia en los
bienes gananciales que hubieren correspondido al causante.
3) Art.2590.-El cónyuge sobreviviente, cuando concurriere con ascendientes extramatrimoniales, tendrá derecho a
una cuarta parte sobre el haber líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no existe cuando el cónyuge
concurre con ascendientes matrimoniales
4) Art.2594.- Si la adopción fuese plena, el adoptante hereda al adoptado, excluyendo a los padres de sangre, con
excepción de los bienes que el causante hubiere recibido por actos de liberalidad de sus parientes de sangre. Sobre
estos bienes hereda el padre de sangre, con exclusión del adoptante.
6) Lo accesorio sigue a lo principal.

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El art. 1889 dispone que los frutos naturales y los productos de una cosa, forman un todo con ella”.
El art. 1890, dice: Son cosas accesorias como frutos civiles, las que provienen del uso o goce de una cosa que se ha
concedido a otro y también que provienen de la privación del uso de la cosa.
Art.1892.- Las cosas muebles adheridas a las que están unidas al suelo, son accesorias de los predios.
Art.1893.- Cuando las cosas se adhieran a otras cosas muebles, sin que se altere su sustancia, serán principales
aquéllas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso, ornato, complemento o conservación.
Art.1894.- Si unas cosas se han adherido a las otras para formar un todo, sin poderse distinguir la accesoria de la
principal, se tendrá por principal la de mayor valor. Si los valores fueren iguales, será principal la de mayor volumen.
Si los valores y volúmenes fueren iguales, no habrá cosa principal ni cosa accesoria.
Derecho sucesorio. Definición
El art. 3279 del código civil argentino define que “sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que
componen la herencia de una persona muerta, a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para
recibirla.

LECCION II
Apertura de la sucesión. Momento en que se produce:
El Art. 2443 con que se inicia el Título I, Capítulo I del Libro V del Código Civil Paraguayo, expresa: “Desde la muerte
de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia, a aquellos que
deban recibirla”.
Efectos
El principio de que la transmisión hereditaria se produce al instante mismo de la muerte del causante, produce
importantes consecuencias, a saber:
1. Determina las personas llamadas a suceder, como lo disponen los Arts. 28 y 4445 de nuestro Código Civil.
2. Se transmiten la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia a aquellos que deben recibirla,
de acuerdo con el Art. 2443.
3. Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en los derechos efectivos y en los eventuales. Son
poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas
hereditarias. El heredero que sobrevive un solo instante al causante transmite la herencia a aquellos que deben
recibirla, de acuerdo con el Art. 2446.
¿Quiénes son capaces de suceder?. Capacidad para suceder
La capacidad para suceder es la de ser legalmente hábil para recibir la herencia dejada por el causante. “Es la aptitud
legal para recibir por transmisión mortis causa”. El Art. 2445 de nuestro Código, dispone: “Toda persona es capaz de
suceder salvo lo dispuesto en este Código”. También tienen capacidad para recibir por testamento las personas
jurídicas y aún las inexistentes, cuando se les lega para su creación.
Vocación hereditaria y capacidad para suceder, la primera es anterior a la muerte del autor de la sucesión, y la
segunda sólo se juzga al tiempo de ella. La vocación hereditaria es el llamado que hace la ley o el testador a quien
debas recoger una sucesión determinada; a la muerte del causante, el designado recibirá la herencia si tiene
capacidad legal para suceder.
Ley que rige el derecho de sucesión.
Código Civil Ley N° 1.183, Libro Quinto DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, Título I DE LOS DERECHOS
HEREDITARIOS, Capítulo I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

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Incapacidad para heredar


La incapacidad en el derecho sucesorio, es el impedimento legal de recoger la herencia por parte del llamado a la
sucesión, sea por la ley o por el testador.
El Art. 2587 de nuestro Código, dispone: “La sucesión entre esposos no tendrá lugar: a) cuando hallándose enfermo
uno de los cónyuges al celebrar el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes,
salvo que el matrimonio se hubiere celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos; b) si se hallaren
separados por sentencia judicial, respecto del que hubiere dado causa para ello; y c) si lo estuvieren por mutuo
consentimiento, o de hecho, sin voluntad de unirse”. El Art. 19 de la Ley 45/91 “Ley del Divorcio”, determina que el
divorcio vincular “extingue la vocación hereditaria recíproca de los divorciados”.
Incapacidades Relativas
• Son incapaces de suceder por testamento los tutores, mencionados en el Art. 2698 del Código, que dice: “Los
tutores no podrán recibir beneficio alguno en virtud del testamento de los incapaces que fallecieren bajo su
guarda, y aun después de haber ésta cesado, si no se aprobaren las cuentas de su administración. Este artículo
no comprende a los herederos forzosos que son o han sido tutores del causante”. Para que esta disposición
cobre vigencia es necesario que el menor haya testado luego de cumplido 18 años, que es la edad para testar,
Art. 2608, y también en el caso de que el causante haya llegado a la mayoridad y la cuenta de la administración
del tutor no se hubiese aprobado.
• El Art. 2699, establece: “El marido de la viuda que se haya vuelto a casar y que conserva la patria potestad de sus
hijos del anterior matrimonio, es incapaz de recibir liberalidades por el testamento de los hijos menores de ella”.
Esta cláusula legal tiende a evitar que el padrastro de los hijos de un anterior matrimonio de la viuda, de quien
es esposo, prevalido de su influencia sobre la madre o sobre los mismos menores obtenga beneficios por el
testamento de esos menores.
• Dispone el Art. 2649 del Código: “El escribano o el oficial público, en su caso, los testigos que hayan intervenido
en el testamento, los intérpretes y los cónyuges de cualquiera de ellos o sus parientes dentro del cuarto grado,
no aprovecharán de lo que en el testamento se dispusiere a su favor”.
• Por su parte, el Art. 2700, preceptúa: “Son incapaces de suceder y recibir legados los confesores del testador en
su última enfermedad, sus parientes dentro del cuarto grado, siempre que no lo fueren del testador; las iglesias
en que se desempeñaren su ministerio, con excepción de la parroquial del otorgante y las comunidades a que
aquéllos pertenecieren”.
• El Art. 2701, establece: “Toda disposición a favor de un incapaz de recibir por testamento es de ningún valor, ya
se disimule bajo la forma de un contrato oneroso, o ya se haga bajo el nombre de personas interpuestas. Son
reputadas personas interpuestas los ascendientes y descendientes, y el cónyuge del incapaz. El fraude a la ley
puede probarse por todo género de pruebas. Los poseedores serán considerados de mala fe”.
La ley prevé tres supuestos distintos: 1°) que la disposición del incapaz se disfrace con la forma de un contrato oneroso,
2°) que se disimule bajo el nombre de personas interpuestas, y 3°) que la liberalidad figure a favor de los ascendientes,
descendientes o el cónyuge.
Indignidad. Caracteres de la indignidad
La indignidad es una sanción legal impuesta a quien teniendo vocación hereditaria ha realizado u omitido realizar
actos señalados por la ley con respecto al causante, su memoria o con relación a las personas por ella nombradas. La
indignidad es otro caso de impedimento para suceder por causa de muerte, según así lo establece el Art. 2490.
Causales
El Art. 2490 del Código, dispone que: “Los herederos o legatarios que hubiesen atentado contra la vida, integridad
física o la honestidad del causante, o de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, serán excluidos de la
herencia”. Se incluyen no sólo el homicidio o tentativa de homicidio sino también cualquier ataque a la integridad
orgánica de esas personas. El heredero puede ser autor principal del hecho delictuoso o cómplice, para ser excluido
de la herencia por indignidad. La indignidad no puede ser cubierta por el indulto o la amnistía, ni por la prescripción
de la acción penal o de la pena. Nuestro Código Penal, en su Art. 109, inc. 5°), enuncia como causa de extinción de
los delitos, la prescripción. Nuestro Código, en el Art. 2491, establece en siete incisos, que: “Serán también

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considerados indignos: a) los que hubieren cometido delitos contra el honor y la reputación del causante, lo
hubieren maltratado, o acusado o denunciado por un delito castigado con pena privativa de libertad; b) el heredero
mayor de edad, que habiendo tenido conocimiento de la muerte del autor de la sucesión, víctima de un delito haya
omitido denunciarla a la justicia en el plazo de un mes, cuando no hubiere procedido de oficio. Cesará la obligación
de denunciar si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, marido o mujer, hermanos del heredero; c) los
ascendientes que abandonaron al causante o prostituyeron a la autora de la sucesión, o a los descendientes de ellos;
d) los parientes que no recogieron o no suministraron alimentos al causante cuando éste se hallaba abandonado, o
enfermo mentalmente, o no cuidaron de hacerlo recoger en establecimiento apropiado; e) el cónyuge divorciado
declarado culpable, y el que abandonó sin motivo legítimo el domicilio conyugal; f) el que impidió al autor de la
sucesión otorgar testamento o revocarlo, y el que falsificó, alteró, ocultó o suplantó una disposición de última
voluntad; y g) el que obligó por fuerza, o con fraude, al causante a hacer un testamento. Para que un delito sea causa
de indignidad debe haberse dictado sentencia condenatoria contra el culpable”.
Art. 2492.- La exclusión del indigno sólo puede ser declarada por acción de los parientes, el cónyuge, o los herederos
y legatarios llamados a suceder a falta de excluido de la herencia, o en concurrencia con él. También puede
solicitarla todo el que estuviere sujeto a una acción de reducción, o a la colocación, en virtud del reclamo deducido,
o eventual del indigno. No pueden oponer la indignidad los acreedores o deudores de la sucesión, ni el Fisco.
Efectos de la Indignidad
Con relación a los herederos declarados
a) Obligación restitutoria
Art. 2494.- El declarado indigno deberá restituir a los herederos los bienes cuya posesión entró, con sus frutos y
aumentos, y los productos o rentas que hubiere obtenido de los bienes de la herencia desde la apertura de la
sucesión, e igualmente los intereses de todas las sumas de dinero que hubiere recibido, pertenecientes a la sucesión,
aunque no haya percibido de ellas interés alguno, según lo dispuesto para el poseedor de mala fe.
b) Extinción de la confusión por deudas y créditos
Art. 2496.- Los créditos que el declarado indigno tenía contra la sucesión o de los que era deudor, como también sus
derechos por gastos necesarios o útiles, renacen con sus garantías como si no hubiesen sido extinguidos por
confusión.
Respecto de Terceros
Art. 2495.- La sentencia que excluya al heredero por causa de indignidad no produce efecto contra terceros de
buena fe que con él contrataron antes de la promoción de la acción respectiva. En consecuencia, las enajenaciones a
título oneroso o gratuito, las hipotecas y las servidumbres que el indigno hubiere constituido a favor de terceros de
buena fe antes de la notificación de la demanda de exclusión, son válidas y sólo hay acción contra él por los daños y
perjuicios.
Extinción de la acción de indignidad
Art.2497.- La acción de indignidad no puede intentarse antes de la apertura de la sucesión. Prescribe si el indigno ha
poseído la herencia o legado durante tres años, aunque se alegare que lo ignoraba el demandante, o que estuvo
imposibilitado de iniciar la acción. El plazo no corre si la acción de exclusión queda subordinada a la resolución de un
juicio criminal.
De la desheredación
Es la disposición testamentaria por la cual el otorgante excluye de su sucesión al heredero legítimo, por alguna de las
causas previstas por la ley, que expresamente deberá indicar. Borda, da el siguiente concepto: “La desheredación
consiste en la exclusión de un heredero forzoso hecha por el causante en su testamento en virtud de una causa
legal”.
Art.2499.- El testador puede privar de la herencia a un heredero por las siguientes causas: a) haber atentado contra
la vida del autor; b) haber acusado al testador por delitos que merezcan pena privativa de libertad; y c) por otras
injurias graves.
Art.2500.- La desheredación deberá formalizarse, únicamente, por medio de un testamento válido y las causas
alegadas por el testador deberán ser probadas en juicio.

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El indigno y el desheredado
El efecto de la declaración de indignidad, es el excluir al indigno de la sucesión del causante.
La desheredación es la disposición testamentaria por la cual el otorgante excluye de su sucesión al heredero
legítimo, por alguna de las causas previstas por la ley, expresamente deberá indicar.
Derecho de los hijos del indigno y de los hijos del desheredado
Art.2493.- Los descendientes el indigno y del desheredado concurren a la sucesión por derecho propio, sin necesidad
de invocar el derecho de representación, recibiendo en su conjunto la hijuela que hubiere correspondido a aquél. No
quedan excluidos por las faltas o delitos del ascendiente pero éste no puede reclamar en caso alguno el usufructo
que la ley acuerda a los padres respecto al patrimonio de sus hijos.
• Queda salvada los derechos de los descendientes de los Indignos y desheredados declarados judicialmente, en
consonancia con el Art. 18 de la Constitución Nacional .Sus descendientes lo hacen por derecho propio y no por
representación.
• Hace salvedad la normativa de aquellos frutos que como padres podrían hacer uso de los bienes de sus hijos
adquiridos por el hecho de la declaración de indignidad de sus padres, que a su vez está en consonancia con el
Art. 83 del Código de la Niñez inc. c
¿Qué es la conmoriencia?
Neologismo. Muerte simultanea de dos o más personas. Si ellas han perecido en un peligro común, se presume que
la muerte ha sido simultanea, salvo probar que fue sucesiva. El tema de si los fallecimientos fueron simultáneos o
sucesivos tiene importancia jurídica a efectos de determinar los derechos sucesorios de los respectivos herederos.
Bibliografía:
• MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. “Derecho Sucesorio, en la Legislación Paraguaya”.
• OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”.

LECCIÓN 3
Aceptación de la herencia. Naturaleza Jurídica de la aceptación de la herencia.
La aceptación de la herencia, expresa o tacita, inviste al llamado a la sucesión ab intestato o testamentario, de todos
los derechos que emanan de su calidad de heredero del causante.
El artículo 2450 de nuestro código dispone “El heredero adquiere la herencia desde la muerte del causante, bajo
reserva de su facultad de renunciarla. Esta facultad deberá ser ejercida dentro de los ciento cincuenta días contados
desde la fecha del fallecimiento real o presuntivo del causante. Si el heredero fijare domicilio en el extranjero, el
plazo será de doscientos cuarenta días. El heredero que ha aceptado la herencia está sujeto a todas las obligaciones
que le impone la calidad de tal u le trasmite a sus sucesores universales la herencia que ha recibido, con los derechos
y las obligaciones derivados de su aceptación.”
Como se ve el código autoriza al heredero a expresar su voluntad del sentido de aceptar o renunciar a la herencia,
facultad que en doctrina se denomina derecho de opción o JUS DELATIONES.
Caracteres: facultativa, indivisible, irrevocable y retroactiva.
a) Unilateral: “se perfecciona y produce sus efectos propios con la sola declaración de voluntad del titular de la
vocación hereditaria”
b) Voluntaria o facultativa. Nadie está obligado a aceptar una herencia que no le interesa.
c) Simple, llana e indivisible: Art.2456.- La aceptación, sea pura y simple, sea a beneficio de inventario, y la
renuncia, no pueden hacerse a término ni subordinada a condición, ni sólo por una parte de la herencia. En
tales casos, la aceptación será nula.

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d) Irrevocable y retroactiva: La aceptación y renuncia son irrevocables y surten efectos desde la muerte del
causante.
Forma de la aceptación de la herencia.
• Aceptación Expresa
La aceptación de la herencia puede ser pura y simple o a beneficio de inventario.
Art.2468.- Toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de inventario.
Art.2457.- La aceptación pura y simple deber ser siempre expresa en los juicios sucesorios. Ella resultará también
por haber cesado el beneficio de inventario, por hecho del heredero, en los casos previstos por este Código.
• Aceptación Tacita
En cuanto a la aceptación tácita también se distingue entre la pira y simple y la a beneficio de inventario.
Aceptación tacita del heredero del beneficiario:
La aceptación se producirá tácitamente por el silencio del llamado de la herencia, al no renunciar a ella dentro de los
plazos establecidos por el Art. 2450 del Código.
Aunque la ley no lo dispone en forma detallada no cabe duda de que también existe aceptación tacita en los
siguientes casos:
• Cuando el heredero hace cesión de los derechos sucesorios.
• Cuando efectúa actos de disposición de los bienes sucesorios.
• Cuando promueve demanda contra sus coherederos por licitación, partición, petición de herencia o cuando
la deduce contra los tenedores de uno o más bienes de la sucesión la restitución de los mismos al acervo
hereditario.
• Cuando se muestra parte y acepta intervenir en una demanda judicial referente a la sucesión.
• Cuando percibe y otorga recibo de lo que se debe a la sucesión o si paga con dinero de ella una deuda,
legado o carga de la herencia.
• Cuando arrienda y cobra los alquileres, cuando hace reparaciones que no son necesarias o urgentes.
Aceptación tacita pura y simple de la herencia
Viene por vía de la sanción.
Art.2483.- Se pierde el beneficio de inventario por la ocultación fraudulenta que el heredero hiciere de algunos
bienes de la sucesión al efectuar el inventario.
También se lo perderá cuando se contravinieren las normas que rige la administración, o gestión de la herencia, con
perjuicio grave para los acreedores de la sucesión.
Actos que NO implican aceptación tácita de la herencia
Art.2458.- Cuando el heredero presuntivo ejecute actos, que creyó o pudo creer que tenía derecho de realizar en
otra calidad que la de aceptante, no se juzgará que hubo aceptación tácita de la herencia, aunque realmente sólo
estuviere habilitado para cumplirlos en carácter de heredero.
Presunción de nuestro Código.
Art.2468.- Toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de inventario.
Capacidad para aceptar la herencia.
Toda persona capaz puede aceptar la herencia con o sin beneficio de inventario. No pueden aceptar la herencia en
forma pura y simple ni repudiarla, las personas que no tuviesen la libre administración de sus bienes ni por medio de
sus representantes legales.
Situación jurídica de los menores incapaces.
Mujer casada.
¿Cuándo procede la nulidad de la aceptación de la herencia?.
Art.2465.- La aceptación y la renuncia podrán ser anuladas a petición del heredero, o de sus acreedores a nombre
del renunciante, o en los casos siguientes:
a) cuando hubieren sido efectuadas sin observancia de las formas prescriptas para suplir la incapacidad del heredero

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que las realizó, o en cuyo nombre se declararon;


b) cuando el heredero presuntivo hubiere realizado actos que creyó o pudo creer que tenía derecho a efectuar en
otra calidad que la de aceptante, o cuando mediare error sobre la causa de la vocación hereditaria; y
c) cuando fueren determinadas por dolo o violencia, cualquiera sea el agente.
Efectos de la nulidad de la aceptación.
Art.361.- La nulidad pronunciada por los jueces vuelven las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes
del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en
virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La aceptación pura y simple y la confusión del patrimonio del causante con la del heredero.
Art.2461.- Si el autor falleciere en estado de concurso judicial, no se producirá la confusión de patrimonios, ni la
responsabilidad ilimitada del aceptante. Cesarán los efectos de la aceptación cuando los acreedores solicitaren
dentro de los seis meses de abierta la sucesión, el concurso de esta última. En ambos supuestos, el heredero
responderá a los acreedores por los actos siguientes a la aceptación, como si hubiere recibido de ellos mandato para
administrar; pero los ya producidos se regirán por los principios de la gestión de negocios.
Los gastos satisfechos por el heredero, serán a cargo de la mansa, pero no podrá ejercer el derecho de retención
para seguridad de su cobro.
¿Cómo se pagan las deudas del causante?.
Art.2459.- La aceptación fija en el heredero el derecho sobre los bienes dejados por el causante, a partir del
fallecimiento de éste. Si ella fuere pura y simple, el aceptante quedará obligado al pago de las deudas y cargas, tanto
con el activo sucesorio, como con el suyo propio; pero sólo deberá satisfacer los legados hasta la concurrencia del
valor recibido.
Art.2460.- El heredero, salvo disposición contraria del testador, está obligado respecto de los miembros de la familia
del causante, a quienes éste atendía, y que habitaban con él cuando se produjo su fallecimiento, a mantenerlos en
las mismas condiciones durante un mes a partir de la apertura de la sucesión, y a concederles por este tiempo el uso
de la habitación y de los enseres. Si es testador dispusiere de otra manera, se aplicarán las disposiciones relativas a
los legados.
Renuncia. Naturaleza jurídica.
Art.2463.- La renuncia de una herencia no se presume. Para que sea eficaz respecto a los acreedores y legatarios,
debe ser expresa, hecha en escritura pública y presentada al juez de la sucesión, quien reconocerá su existencia en la
sentencia declaratoria de herederos. Entre los que tengan derecho a la sucesión, la renuncia puede ser hecha y
aceptada en toda especie de documento público o privado, pero no puede serle opuesta al renunciante por los
coherederos, sino cuando hubiere sido aceptada por todos.
Formas de manifestarse: debe ser expresa.
Es unilateral: su eficacia requiere de la expresión de voluntad del renunciante.
Debe ser Expresa: la renuncia no se presume, preceptúa la norma, o sea debe ser expresa. Debe ser hecha en
escritura pública y presentada al juez de la sucesión para que sea eficaz.
Es lisa llana e indivisible: tiene los mismos requisitos intrínsecos que la aceptación, debe estar exenta de
modalidades y es indivisible.
Efectos de la renuncia.
• La sucesión continuara como si el renunciante nunca hubiera existido
• No siendo heredero el renunciante, es obvio que no se opera compensación de créditos y deudas que
existían entre él y el causante de la sucesión
• El renunciante no está obligado a colacionar.
• Art.2464.- El heredero que renunciare a la sucesión, podrá retener las donaciones entre vivos que el testador
le hubiere hecho, y reclamar el legado que le hubiere dejado, si no excedieren la porción disponible que la
ley asigne al testador.
Revocación de la Renuncia y efecto de la Revocatoria de la Renuncia.

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Art.2467.- Los acreedores del renunciante, anteriores a la repudiación, y toda persona interesada, podrán pedir se la
deje sin efecto, cuando fuere en perjuicio de ellos, y hacerse autorizar para el ejercicio de los derechos hereditarios
del deudor, hasta la concurrencia de sus respectivos créditos.

LECCIÓN 4
Aceptación a beneficio de inventario.
La nota esencial y característica de la sucesión aceptada a beneficio de inventario, es que el patrimonio del causante
y el del heredero se mantienen separados.
Es un instituto concebido con mira a proteger al heredero de la obligación ilimitada que, de aceptar pura y
simplemente pasaría sobre él, de pagar las deudas y cargas de la herencia y de sufrir las perdidas consiguientes de su
propio patrimonio… No dejara el heredero de adquirir la propiedad de los bienes del difunto, pero entendido, que
los adquirirá con deducción de las deudas que los gravan. Mientras estas no sean pagadas no habrán bienes
hereditarios para él.
Presunción del art. 2468.
Art.2468.- Toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de inventario. La realización de actos
prohibidos por este Código al heredero beneficiario importará la pérdida del beneficio.
Plazo para aceptar la herencia.
La aceptación de la herencia a beneficio de inventario puede ser hecha en cualquier tiempo, siempre que antes no se
la haya aceptado pura y simplemente. Los plazos establecidos son para renunciar, no para aceptar.
Separación de patrimonios.
Ya hemos dicho que la separación de patrimonios es la nota esencial de la aceptación de la herencia:
Art.2469.- El beneficio de inventario separa el patrimonio del causante de los bienes del heredero. Este conservará
contra la sucesión los derechos que tuvo contra aquél, y sólo responderá por las deudas y cargas con los bienes que
hubiere recibido; pero deberá satisfacer a la masa lo que adeudare al autor. Los acreedores de la sucesión y los
legatarios tendrán preferencia sobre los acreedores personales del heredero para ser pagados con esos bienes.
Otra consecuencia de la separación de patrimonios es que no se produce la compensación de los créditos o de las
deudas que hubieran existido entre causante y heredero, lo que significa que el heredero tiene derecho de reclamar
su crédito ante la sucesión.
Los acreedores de la sucesión y los legatarios tienen preferencia sobre los acreedores personales del heredero para
ser pagados con esos bienes.
Art.2469.- El beneficio de inventario separa el patrimonio del causante de los bienes del heredero. Este conservará
contra la sucesión los derechos que tuvo contra aquél, y sólo responderá por las deudas y cargas con los bienes que
hubiere recibido; pero deberá satisfacer a la masa lo que adeudare al autor. Los acreedores de la sucesión y los
legatarios tendrán preferencia sobre los acreedores personales del heredero para ser pagados con esos bienes.
El principio de que “el patrimonio es prenda común de los acreedores” cobra plena vigencia, los acreedores
percibirán sus créditos con lo que resulte del acervo sucesorio, así mismo no sufren menoscabo en sus derechos
crediticios que se mantienen invariables.
Los acreedores del heredero solo podrán cobrarse con los bienes de la herencia, si queda algún remanente después
de que hayan sido satisfechos los acreedores del causante y los legatarios.
Art.2479.- Pagados los acreedores y legatarios, los bienes excedentes pertenecerán al heredero. Si posteriormente
se presentare algún acreedor, el heredero sólo será responsable en la medida del enriquecimiento causado por los
bienes hereditarios recibidos.

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Bienes colacionables.
La colación, es la obligación que tienen los herederos forzosos que concurren con otros a la sucesión, de traer a la
masa hereditaria el valor de los bienes recibidos del causante en vida de este, por donación y otro título. El heredero
beneficiario no está obligado con esos bienes al pago de deudas del causante, tampoco responde con los que este
haya dado a otro coheredero que el beneficiario puede recuperar por vía de la colación.
Art.2544.- Los herederos forzosos que concurran con otros a la sucesión deberán traer a la masa hereditaria el valor
de los bienes recibidos del causante, en vida de éste, por donación u otro título gratuito.
Art.2545.- Sólo pueden demandar la colación:
a) Un coheredero a otro;
b) los acreedores personales del coheredero que puedan exigir la colación; y
c) los acreedores del causante y los legatarios, sólo cuando el heredero a quien la colación fuere debida,
aceptare la herencia pura y simplemente, y no mediare separación de patrimonios.
Art.2546.- Están obligados a colacionar:
a) los descendientes, ascendientes y el cónyuge del causante;
b) los herederos instituidos por testamento, cuando éste afecte la legítima;
c) el heredero que, no siéndolo al tiempo de la liberalidad, resultare heredero forzoso al abrirse la sucesión;
d) los descendientes que sucedan por representación al ascendiente, juntamente con tíos y primos. La colación
se extenderá a todo lo que el padre debió aportar en el caso de haber vivido, aunque ellos no le hubieren heredado; y
e) los descendientes del indigno, o el desheredado.
Art.2547.- La colación comprende:
a) el valor de las donaciones que el causante hubiere hecho en vida a favor del heredero obligado a colacionar;
b) lo invertido por el causante para el establecimiento independiente de sus hijos, sea con motivo de
matrimonio, sea para permitirles explotar una empresa de carácter económico, y también para mejoras en sus
bienes;
c) las liberalidades encubiertas bajo la apariencia de actos a título oneroso, de los que resultó enriquecimiento;
d) el crédito cedido gratuitamente;
e) la obligación del heredero a favor del causante, que éste hubiere renunciado en forma desinteresada; y
f) lo pagado por el autor de los que no se debía al heredero, con ánimos de beneficiarle.
Art.2548.- No deben ser colacionados:
a) los gastos de alimentos y curación, por crecidos que sean;
b) los destinados a educar los hijos o descendientes, o los que se hicieren a fin de prepararles para el ejercicio de
un arte o profesión;
c) los regalos de costumbre, o de amistad; y
d) el importe invertido en un seguro de vida.
Art.2549.- Tampoco será colacionable lo que un hijo del heredero, o el cónyuge de éste hubiere recibido del causante,
aun cuando el autor dispusiere lo contrario.
Art.2550.- La colación deberá hacerse por el valor que los bienes tuvieren al tiempo de la demanda.
Art.2551.- Los valores colacionados se imputarán como anticipo a la parte hereditaria, a menos que el causante
hubiere establecido la dispensa en su testamento, dentro los límites de su porción disponible. Podrá también
otorgarse en el título constitutivo de la liberalidad. No se entenderá concedida por la mera disimulación de aquélla,
bajo la apariencia de un acto oneroso, o realizado por interpuesta persona.
Art.2552.- El heredero obligado a colacionar no podrá invocar la compensación para eximirse de ello. El renunciante,
en cambio, queda dispensado de hacerlo, aunque el testador dispusiere lo contrario, a menos que éste, al realizar el
acto hubiere establecido como cláusula resolutoria.
Pérdida del beneficio de inventario. Causas.
Art.2483.- Se pierde el beneficio de inventario por la ocultación fraudulenta que el heredero hiciere de algunos
bienes de la sucesión al efectuar el inventario.
También se lo perderá cuando se contravinieren las normas que rigen la administración, o gestión de la herencia,
con perjuicio grave para los acreedores de la sucesión.
Art.2484.- Si el heredero incurriere en la pérdida del beneficio de inventario, será considerado heredero puro y
simple. Los acreedores y legatarios podrán exigir que se mantenga la separación de patrimonios. El heredero
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indemnizará con sus bienes propios el perjuicio que con sus actos hubiere causado a la masa. Liquidad ésta, podrán
los acreedores y legatarios perseguir el pago en los bienes propios del heredero.
Confusión de los bienes.

LECCIÓN 5
DERECHO DEL HEREDERO. POSESIÓN HEREDITARIA. NATURALEZA JURÍDICA.
La posesión hereditaria es el título con que, de pleno derecho, inviste la ley al llamado a la sucesión de una persona,
desde du fallecimiento, para ejercer como heredero todos los derechos sobre los bienes dejados por el causante.
Art.2446.-“Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales.
Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas
hereditarias”. Este derecho que la ley le acuerda al sucesor universal mortis causa, se denomina posesión
hereditaria, que en nuestra legislación es d pleno derecho para todos los grados y para todos los casos.
Desde el día de la muerte del autor de la sucesión, por ministerio de la ley, sin necesidad de un acto material de
aprehensión, sin llenar ninguna formalidad, y aun ignorando su llamamiento a la herencia.
Pero debemos advertir que aun cuando la ley le otorga al heredero la posesión de los bienes de la herencia, la
aplicación práctica de la institución es muy limitada, pues, la vida moderna exige la demostración clara y patente de
la calidad de heredero a quien pretenda disponer de los bienes de la herencia, y especialmente cuando ellos son
registraos, de allí viene la necesidad de que el sucesor mortis causa obtenga previamente la declaratoria de
heredero. Además el heredero debe obtener también certificado de adjudicación con respecto a cada uno de los
bienes registrables, los cuales se expiden previo pago de tasas judiciales y deben ser inscriptos en la Dirección de los
Registros Públicos.
DIFERENCIA DE LA ACTUAL POSESIÓN CON EL CÓDIGO DE VÉLEZ SARSFIELD.
Nuestro código ha modificado el régimen de la posesión hereditaria con respecto al argentino.
El código de Vélez en su art. 3410, disponía “cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes y descendientes, el
heredero entra en la posesión de la herencia dese la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o
intervención de los jueces aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia.
Tanto el cónyuge como los descendientes y ascendientes extramatrimoniales entran en posesión de la herencia. Los
otros herederos, llamados por la ley a la sucesión, para obtener la posesión hereditaria deben solicitarla a los jueces,
justificando su titulo a la herencia.
Así también, los herederos testamentarios deben pedir judicialmente la posesión d la herencia.
Queda bien claro que el código argentino distingue entre herederos que obtienen la posesión hereditaria de pleno
derecho y los que deben pedirla a los jueces. A este sistema se le llama mixto o de la dualidad.
En cambio, nuestro código ha establecido en su art. 2446 que todos los herederos, sin distinción alguna, ab intestato
o testamentario, descendiente o ascendiente, cónyuge o colaterales, matrimoniales o extramatrimoniales son
poseedores de lo que el autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias.
Al producirse la sucesión de una persona, el heredero pasa inmediatamente a tomar posesión de la herencia, a ser
propietario de los bienes que constituyen la herencia con todas las facultades del causante, tal como corresponde al
sistema de pleno derecho. La posesión de pleno derecho, se dará efectivamente después de la declaratoria de
herederos, por razones de una racional estabilidad jurídica que implica conocer al que verdaderamente es heredero.
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Por tanto, todos los herederos necesitan un reconocimiento judicial, para tener el ejercicio efectivo del derecho que
se le transmite.
LA SAISINE.
Originariamente implicaba en si la adquisición de pleno derecho de la propiedad y de la posesión d la herencia.
Por el sistema de la saisine se confiere la investidura de pleno derecho, a todos los herederos sin importar su grado.
Y la posesión hereditaria de pleno derecho, reiteramos, significa la autorización legal para comportarse ipso-iure
como heredero sin necesidad de investidura judicial previa.
LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE [Link].
La petición de herencia es una acción mediante la cual, el que invocando su calidad de heredero del causante,
reclama para sí todo o parte de los bienes sucesorios de otro heredero que los tiene en su poder.
¿QUIÉNES PUEDEN INICIARLA Y CONTRA QUIÉNES?
Art.2510.- Compete la acción de petición de herencia para reclamar los bienes de la herencia detentados por quien
los tiene a título de sucesor del causante.
Así tenemos que esta acción puede promoverla el heredero que tiene vocación preferente a quien entro en la
posesión de la herencia para excluirlo, o teniendo vocación recurrente, para compartir con él la herencia. En el
primer caso, corresponde por ejemplo al hijo extramatrimonial reconocido o no, que intenta excluir de la sucesión a
un hermano del causante; en cuanto al segundo caso, la acción compete al hijo extramatrimonial, que pretende
concurrir a la herencia del causante con los hijos matrimoniales de este, que le desconocen ese derecho.
Igualmente corresponde la petición de herencia a que el causante ha instituido heredero testamentario contra
parientes colaterales.
También puede ser promovida por los legatarios de cuota, pues sus derechos sobre la parte alícuota legada son
idénticos a los conferidos a los herederos sobre su porción viril.
Art.2512.- El que por contrato adquiere del poseedor de bienes hereditarios toda o un parte alícuota de la herencia,
queda equiparado al poseedor hereditario en sus relaciones con los herederos. Compete así mismo, la petición de
herencia al cónyuge viudo que no tuviera hijos, en la sucesión de sus suegros, cuando le fuera desconocido por los
herederos de estos. Al cónyuge sobreviviente le corresponde también la acción. Por último, la acción puede ser
promovida por los acreedores de un heredero, quien omita hacerlos, en ejercicio de la acción subrogatoria, toda vez
que para plantearla no se requiera demanda de filiación o reclamación de estado.
Ahora bien, Art.2511.- Procede la petición de herencia contra el que ha sido declarado heredero, sea para excluirlo de
la sucesión o para ser reconocido como coheredero.
Esta disposición nos revela en forma nítida, clara y precisa que la petición de herencia se ejerce contra el que ha sido
declarado heredero, por inacción o ausencia de parte de quien está llamando a la sucesión del causante con
prelación, o en su caso, con el mismo grado de vocación de aquel para excluirlo en el primer supuesto, o para
compartir con él, en el segundo.
Art.2512.- El que por contrato adquiere del poseedor de bienes hereditarios toda o un parte alícuota de la herencia,
queda equiparado al poseedor hereditario en sus relaciones con los herederos de acuerdo con los preceptos de
nuestro código, la petición de herencia procede contra el que ha sido declarado heredero, y en caso de venta o cesión
de derechos sucesorios, contra el cesionario o el cedente, siempre que medie declaratoria de heredero a favor de este
en cuyos derechos se subroga el cesionario.
De lo expuesto surge que la petición de herencia se da contra el que invoca como titulo de posesión, el de sucesor
universal; no así contra el que dice poseo porque poseo.
NATURALEZA JURÍDICA.
a) Acción real: desde que ella se funda en la propiedad de la herencia y se endereza a la recuperación del goce
de los objetos que la compones cuando sean detentados a titulo hereditario por otro que el llamado
preferentemente por la ley o el testador a sucederle en dicha universalidad. No se origina en un vínculo
obligatorio respecto de una persona determinada, sino que se da contra el detentador de los objetos
hereditarios.

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b) Acción personal: la acción de petición de herencia es personal y deviene del vínculo de parentesco que tenía
el demandante con el autor de la sucesión. La petición de herencia no es una acción real, pues depende de la
declaratoria de herederos, es decir, de su calidad de heredero para invocar tal acción.
c) Acción mixta: es personal en cuanto tiene por objeto la declaración del carácter de heredero; y real, porque
persigue la restitución de los bienes de la herencia. El art. 733 del CPC confirma la viabilidad de tal criterio
“El juez de la sucesión es competente para entender en todas las cuestiones que puedan surgir a causa de la
muerte del causante, así como en todas las reclamaciones deducidas contra él o que pudieren promoverse
contra aquella”
d) Acción especial: la acción de petición de herencia es una acción especial que sanciona el derecho hereditario
y que tiene por objeto la vindicación de todo o parte de la herencia mediante la justificación del título de
heredero.
OBJETO Y EFECTOS.
El objeto final de la petición de herencia es la restitución al legitimo heredero de los bienes que conforman el acervo
sucesorio.
Art.2513.- Deben restituirse al heredero todos los bienes hereditarios y todas las cosas de que el causante tenía la
posesión mediata o inmediata, aunque sólo tuviere en ellas un derecho de retención. No siendo posible la
restitución, se aplicarán las disposiciones relativas al enriquecimiento sin causa.
Art.1911.- El que poseyere como usufructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o por otro título análogo
en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer temporalmente una cosa, es poseedor de ésta, y también lo es la
persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es poseedor inmediato; el segundo mediato. Quien
posee a título de propietario, tiene la posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada que no anula a la
que le da origen.
Art.1825.- Las reglas de este Código referentes a la restitución de la posesión se aplican a los frutos, accesorios,
gastos, aumentos y disminuciones de la cosa dada indebidamente en pago.
Art.2513.- Deben restituirse al heredero todos los bienes hereditarios y todas las cosas de que el causante tenía la
posesión mediata o inmediata, aunque sólo tuviere en ellas un derecho de retención. No siendo posible la restitución,
se aplicarán las disposiciones relativas al enriquecimiento sin causa.
Art.2514.- Se aplicarán a la petición de herencia las reglas de la acción de reivindicación relativas a
las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, impensas, mejoras, restitución de frutos, responsabilidad por las
pérdidas, y en general, todas las que no estén modificadas por el presente capítulo. El poseedor es de mala fe si sabe
que existen herederos de grado más próximo o legatarios a quienes no se ha hecho citar para que concurran a ejercer
sus derechos.
Art.2428.- El poseedor que haya sido condenado a restituir la cosa, o a pagar su precio abonará los frutos percibidos
desde la notificación de la demanda, aunque no hubieren sido solicitados. La condenación comprenderá el valor de
los frutos no percibidos por negligencia del poseedor durante el expresado período. Si medió mala fe de parte de
aquél, deberá también los que el reivindicante hubiere podido percibir, y aun los frutos civiles que hubiere sido
susceptible de producir la cosa no fructífera.
Art.2431.- Los gastos necesarios o útiles serán pagados al poseedor condenado a la restitución. Son gastos
necesarios o útiles los pagos por impuestos extraordinarios sobre el bien y por las hipotecas o impuestos que lo
gravaban cuando el demandado o su autor comenzó a poseer. Se abonará además al poseedor el mayor valor que la
cosa hubiere obtenido por gastos hechos en ella, útiles o necesarios; pero las mejoras suntuarias podrán ser retiradas
por el reivindicado, si al hacerlo no causare daño al inmueble. El actor está obligado a pagar el mayor valor que por
los trabajos o construcciones nuevas, hubiese adquirido el bien reivindicado en el momento de la restitución
HEREDERO APARENTE. CONCEPTO.
A quien ha obtenido para sí sentencia de declaratoria de heredero o la de aprobación de un testamento, y se
comporta como titular de una herencia, pero que posteriormente es desplazado de esta calidad por un sucesor
mortis causa con mejor derecho, se le denomina heredero aparente.
Art.2505.- La declaratoria de herederos crea la presunción de ser el titular del derecho sucesorio.

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REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE SUS ACTOS DE ENAJENACIÓN. FUNDAMENTOS.


Las condiciones para la validez de los actos realizados por el heredero aparente son:
a) Declaratoria de herederos o aprobación de testamentos.
b) Onerosidad.
c) Buena fe del adquirente.
LA PROTECCIÓN DEL TERCER ADQUIRENTE DE BUENA FE.
Art.372.- Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la
ley y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de
dañar aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. La
presente disposición no se aplica a los derechos que por su naturaleza o en virtud de la ley pueden ejercerse
discrecionalmente.
Art.363.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha
llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente
del poseedor actual. Los terceros podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las
transmisiones
EFECTOS DE LA TRANSMISIÓN POR EL HEREDERO APARENTE A TÍTULO GRATUITO.
Art.2509.- Si un tercero hubiere adquirido, del heredero aparente, a título gratuito, bienes de la herencia, podrá
reclamársele la restitución de dichos bienes.

LECCIÓN 6
DE LA SEGURIDAD. RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS.
DE LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS.
No solo en interés de los herederos y legatarios, sino también de los acreedores y de la misma sociedad, es necesario
precautelar la integridad del patrimonio de un difunto, desde el momento de su deceso hasta que los bienes que lo
compones sean distribuidos, en legal forma, a las partes que tengan derecho al mismo.
Para que se adopten medidas de seguridad con respecto a los bienes de una persona fallecida, debe cumplirse una
de las siguientes condiciones: a) no se conociere heredero; y b) o no existiere ninguno a quien corresponda la
sucesión hereditaria.
El art. 734 del CPC establece “A petición de parte interesada, o de oficio, el juez dispondrá las medidas que considere
convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante.
El dinero, los títulos y las acciones se depositarán en el Banco que designe el juez.”.
¿EN QUÉ CASOS EL JUEZ DEBE PROCEDER DE OFICIO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD?: VER ARTÍCULO 2502.
Podrá el juez de oficio para la adopción de medidas de seguridad, en los siguientes casos:
a) cuando el heredero fuere incapaz,
b) cuando mediare ausencia prolongada del heredero conocido que no hubiere dejado representante, y
c) siempre que los bienes de la sucesión estuvieren abandonados, o en poder de intrusos

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¿CUÁNDO SE DESIGNA CURADOR A LA SUCESIÓN?


Art.2503.- Se dará curador a la sucesión:
a) cuando se solicita su nombramiento por un tercero por no existir herederos aceptantes, a fin de ejercer acciones
contra la sucesión, o continuar los juicios pendientes con ella; y
b) en el caso de que el heredero único esté ausente en el extranjero y no exista apoderado inscripto en
el Registro de Poderes, y siempre que la medida sea impuesta por el interés del sucesor.
El curador nombrado cesará en sus funciones cuando se presente heredero a quien corresponda la posesión legítima
de los bienes hereditarios, o a quien se dé la posesión judicial de ellos.
La disposición que nos ocupa, se refiere al caso en que haya abierto el juicio sucesorio, y un tercero tiene interés en
deducir acciones contra la sucesión o proseguir las que se hayan planteado, y como no se presenta ningún sucesor
mortis causa a reclamar la herencia, solicita el nombramiento de curador, a los efectos de la formación y desarrollo
de los procesos respectivos.
El inc. a) del art. 2503 dice “se dará curador a la sucesión…por no existir herederos aceptante”. Pero de acuerdo con
nuestro código, el heredero que dentro de los plazos establecidos en el art. 2450 no renuncia a la herencia, es
aceptante, lo que equivale a decir que puede existir aceptante, pero que no comparece a reclamar la herencia, aun
en ese supuesto cabe la designación de curador a los fines señalados por la norma que nos ocupa.
Pese a que el art. 2503, primera parte, restringe las funciones del curador a fin de ejercer acciones contra la
sucesión, a continuar los juicios pendientes con ella, entendemos que también debe cuidar o conservar los bienes,
pues de otro modo, el curador designado seria meramente ad litem y requeriría la sucesión otro curador a los
bienes, que no es, precisamente, a nuestro juicio, el fin perseguido por la ley.
Tan pronto como desparezca la causa que ha dado motivo a la designación del curador, concluyen las funciones de
este, por ello, el párrafo final del precepto que nos ocupa, dispone “el curador nombrado cesara en sus funciones
cuando se presente a quien corresponda la posesión judicial de ellos”
OBLIGACIÓN DEL ESCRIBANO RESPECTO DEL TESTAMENTO QUE HA AUTORIZADO O SI ES
DEPOSITARIO DEL CITADO INSTRUMENTO.
Art.2504.- El escribano que ha autorizado el testamento por acto público, o es depositario de una disposición de
última voluntad, y toda persona que haya recibido en custodia, o encontrado un testamento, quedarán obligados a
ponerlo en conocimiento del juez de la sucesión, al tener noticia del fallecimiento del testador. La falta de
cumplimiento de la obligación prescripta por la citada norma, hará incurrir al obligado en responsabilidad, por su
omisión, conforme a las disposiciones referentes a la responsabilidad.
Art.2627.- El escribano que haya autorizado el otorgamiento de un testamento, o en cuyo poder obre uno de
cualquier naturaleza, está obligado a comunicarlo al Juez de Primera Instancia en lo Civil de Turno, al Ministerio
Público o a las personas interesadas, cuando tenga conocimiento de la muerte del testador. Los escribanos públicos,
agentes consulares nacionales, jueces de paz y demás oficiales encargados por ley de la autorización de los
testamentos, tienen la obligación de proceder a la inscripción de dichos documentos, en el plazo de 60 días, en el
Registro creado.

LECCIÓN 7

DE LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS: ¿QUÉ PRESUNCIÓN CREA?.


La declaratoria de herederos es la sentencia que dicta el juez. En un juicio sucesorio, en la que se consigna el nombre
de las personas que por justificar su vocación hereditaria, suceden mortis causa, al causante de la sucesión.
Art.2505.- La declaratoria de herederos crea la presunción de ser el titular del derecho sucesorio.

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¿EN QUÉ CASOS SE SUSPENDE LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS?.


Art.2506.- La declaratoria de herederos se suspenderá cuando exista un heredero eventual concebido, hasta que la
incertidumbre respecto de la herencia haya desaparecido. Se procederá de la misma manera cuando la sucesión o
las partes hereditarias sean inciertas, por depender de una decisión sobre filiación, validez o nulidad de matrimonio,
ausencia u otra causa semejante, o de la aprobación de una fundación hecha por el causante. En cuanto a la
aprobación de una fundación hecha por el causante, consideramos que no corresponde la suspensión de la
declaratoria, a menos que se trate de herederos que carecen de legítima.
La suspensión de la declaratoria de heredero crea múltiples problemas a quienes acrediten plenamente su vocación
hereditaria.
¿EN QUÉ INSTRUMENTO PROCESAL SE DECLARAN HEREDEROS?.
La declaratoria de herederos se dicta por el juez en una sentencia, es decir que el instrumento procesal en que se
declara herederos es una sentencia.
Los caracteres de la sentencia de declaratoria de herederos son los siguientes:
a) Aun cuando por nuestro derecho positivo, todos los sucesores mortis causa tienen la posesión hereditaria de
pleno derecho, la declaratoria de herederos es necesaria, indispensable, para la disposición de los bienes
dejados por el causante, si dichos bienes son registrables, deben estar inscriptos en los registros respectivos.
b) La declaratoria de herederos se dicta en el juicio sucesorio, que es voluntario.
c) No hace cosa juzgada, pues la sentencia de declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de terceros, pero
hace cosa juzgada respecto de los herederos que no hubieran contradicho su carácter hereditario y de los
terceros que no sean pretendientes a la herencia.
d) La sentencia de declaratoria de herederos puede ser ampliada.
Art.744.- Ampliación de la declaratoria. La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier
estado del proceso, a petición de parte legítima.
Art.745.- Ampliación con posterioridad de la adjudicación. Si con posterioridad de la adjudicación se presentare
algún heredero, el juez ampliará a su favor la declaratoria, si correspondiere, previo traslado a los demás herederos.
Si hubiese oposición, el interesado deberá deducir la acción ordinaria correspondiente.
Después de la adjudicación de los bienes sucesorios, la declaratoria también puede ser ampliada, pero el
procedimiento es distinto según los casos. De la petición formulada se corre traslado a los demás herederos ya
reconocidos; si estos no formulan oposición, basta la falta de oposición, es menester la justificación de la vocación
peticionante apareciera como llamado a la herencia, el juez está inhabilitado para ampliar la declaratoria, y el
interesado forzosamente deberá deducir la acción ordinaria correspondiente, que es la de petición de herencia. En
este caso, la sentencia que se dicte a favor del heredero, tendrá eficacia de cosa juzgada material, dado que se
origina en un proceso contencioso.
EL ADQUIRENTE A TÍTULO ONEROSO DE LOS BIENES SUCESORIOS PUEDE INVOCAR LA
DECLARACIÓN DE HEREDEROS Y CUÁLES SON SUS EFECTOS.
Art.2507.- Podrá invocar la declaratoria dictada a favor de un heredero, el que mediante un acto jurídico a título
oneroso, hubiere adquirido de él, uno de los bienes sucesorios o cualquier derecho sobre ellos, o la liberación de un
crédito comprendido en el acervo. Le será permitido prevalerse de ese mismo título, a todo aquél que en virtud de
un derecho incluido en la masa, cumpliere una prestación a favor del heredero, o celebrare con él un acto que
importe la modificación o disposición de ese derecho.
LA IMPUGNACIÓN Y LOS RECURSOS CONTRA LA DECLARATORIA DE HEREDEROS.
La declaratoria de herederos es impugnable, por la vía del incidente de nulidad cuando no se cumplen los requisitos
previos exigidos para su pronunciamiento.
Igualmente, como toda sentencia, la declaratoria de herederos es susceptible de los recursos de nulidad y apelación.
LA DECLARATORIA DE HEREDEROS TAMBIEN SE DICTA EN EL JUICIO TESTAMENTARIO.
En nuestra legislación, la declaratoria de herederos se dicta también en el juicio testamentario.

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Art.749.- Citación. Presentado el testamento o protocolizado en su caso, el juez dispondrá la notificación personal de
los herederos instituidos, de los demás beneficiarios y del albacea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 714
sobre la publicación de los edictos y el plazo de presentación.
Art.750.- Aprobación de testamento. En la providencia a que se refiere el artículo anterior, el juez se pronunciará
sobre la validez formal del testamento y procederá luego, en su caso, en la forma prescripta por el artículo 742 y
siguientes.

LECCION 8
DE LA PLURALIDAD DE HEREDEROS. COMO ESTA FORMADA LA MASA HEREDITARIA
ART. 2517: Forma parte de la masa hereditaria: a) los bienes dejados por el causante; b) lo adquirido en virtud de un
derecho de la herencia, o como indemnización de un daño experimentado por ella, o por un acto jurídico referente a
ella; y c) los frutos de los bienes sucesorios.
Entran por tanto en la masa hereditaria, las cosas muebles e inmuebles, los bienes de cualquier naturaleza y en una
palabra toda la actividad patrimonial del causante, con excepción de aquellos derechos que se extinguen con su
persona, como el usufructo, etc. Entran también os créditos, porque constituyen un valor dejado por el difunto que
para a los herederos.
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MIENTRAS PERMANEZCAN INDIVISOS. REGLAS QUE RIGEN LA
ADMINISTRACION.
El estado de indivisión en que se encuentra la masa hereditaria genera dos órdenes de relaciones, una, relaciones
entre los coherederos y otra, frente a los terceros.
Art. 2518 DISPONE: “mientras los bienes permanezcan indivisos, la administración corresponderá en común a todos
los coherederos; bajo las siguientes reglas: a) el administrador será el cónyuge supérstite. En su defecto, si no fuera
idóneo, o si hubiera oposición de intereses, el Juez designara a la persona que deba ejercer la administración; b) cada
heredero deberá prestar su concurso en la medida conveniente para la gestión, sea esta general o particular; y c) se
aplicara subsidiariamente al caso, lo dispuesto sobre la administración de la cosa común”.
El artículo 751 del código procesal civil dispone: “si no mediare acuerdo entre los herederos para la designación del
administrador, él juez nombrara al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o idoneidad de este, al propuesto por la
mayoría, salvo invocasen motivos especiales, que a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese
nombramiento”
Deberá prevalecer, en primer término, la decisión de los herederos para el nombramiento del administrador, solo a
falta de esa decisión común, el juez designara al cónyuge supérstite.
FACULTADES DE LOS COHEREDEROS DURANTE LA INDIVISION.
ART. 2519 DISPONE: “ Podrán los coherederos durante la indivisión: a) disponer de sus derechos hereditarios, pero
no de parte alguna de un bien determinado; b)adoptar medidas conservatorias de los derechos sucesorios y deducir
las acciones correlativas, por el todo, sin el concurso de los otros coherederos; c) demandar la petición de herencia y
ejercer las acciones reales y posesorias que competan a la sucesión, sin perjuicio de la intervención de los demás
coherederos, si lo exigiese el demandado para que la sentencia que se dicte cause cosa juzgada a su respecto; d)
exigir que se consigne judicialmente en cuenta común lo debido a la masa, y no permitiéndolo la naturaleza de la
prestación, que se nombre depositario judicial. El pago debe efectuarse a todos los coherederos conjuntamente.
Para disponer de bienes indivisos individualizados, será necesario el acuerdo unánime de los participes”
PAGO DE LAS DEUDAS Y CARGAS DE LA SUCESION ANTES DE LA PARTICION.
ART. 2522 DISPONE: “antes de la partición, los herederos podrán enajenar bienes hereditarios con autorización
judicial, en la medida necesaria para el pago de las deudas y cargas de la sucesión”

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Con el objeto de establecer la cuantía del acervo hereditario, a los efectos de la partición, es de evidente necesidad
pagar las deudas y cargas de la sucesión, y para ello es de práctica normal en los juicios sucesorios, la enajenación
de los bienes de la herencia, la que se debe efectuar con autorización judicial.
Deudas son las obligaciones contraídas por el causante o derivadas de su propia actuación, en cambio las cargas son
los gastos provenientes de su fallecimiento y de los trámites sucesorios.
CASOS EN QUE PROCEDE EL APLAZAMIENTO DE LA PARTICION.
ART. 2523 DISPONE: “en caso de esperarse el nacimiento de un heredero, la partición quedara aplazada hasta que la
incertidumbre haya desaparecido. Se procederá en la misma forma cuando la incertidumbre provenga de un litigio
sobre filiación. Validez de un matrimonio y otras causas semejantes, o de la aprobación de una fundación hecha por
el causante. El juez de la sucesión podrá autorizar en esos casos las medidas de conservación o de disposición de los
bienes que sean urgentes o justificadas por la liquidación, y solicitadas por partes legitimas con audiencia de los
interesados”
PODRA EL TESTADOR ODENAR QUE MENTENGA LA INDIVISION POR UN PLAZO MAYOR DE 10
AÑOS?
ART. 2525 DISPONE: “ si no hubiere herederos , podrá el testador ordenar que se mantenga la indivisión por un
plazo no mayor de 10 años. Respecto de un bien determinado, o de un establecimiento comercial o industrial, podrá
extenderse el plazo cuando hubieren menores, hasta que ellos hubieren llegado a la mayoría de edad. Toda clausula
que en los dos casos amplié el termino de la indivisión se tendrá por no escrita en lo relativo al lapso excedente”
PAGADOS LOS ACREEDORES HEREDITARIOS Y LOS LEGADOS, EL EXCEDENTE DE LOS BIENES, A
QUEIENS PERTENECEN?
ART. 2527 DISPONE: “pagados los acreedores hereditarios y los legados, el excedente de los bienes pertenece los
herederos, en proporción de sus respectivos derechos. No se pagaran los legados hasta después de satisfechos los
créditos y cargas comunes de la herencia”.

LECCIÓN 9
DE LA PARTICION
DE LA PARTICIÓN.
La partición es el medio por el cual se distribuye entre los coherederos el caudal hereditario, otorgándose en
propiedad bienes determinados que forman parte de la masa hereditaria. Es el acto en cuya virtud se pone fin a la
comunidad hereditaria y a raíz del cual la parte alícuota se pone fin a la comunidad hereditaria y a raíz del cual la
parte alícuota que tiene cada heredero se transforma en una porción concreta, físicamente determinada, y de
exclusiva propiedad de heredero a quien ha sido adjudicada.
TIEMPO DE PEDIRLA.
Art.2529.- Liquidado el pasivo hereditario, cualquiera de los herederos podrá pedir la partición de los bienes
excedentes. Esta acción deberá deducirse contra todos los demás herederos.
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIRLA?
a) Los herederos: cualquiera de los herederos podrá pedir la partición
b) Los legatarios: si no se les reconociese el derecho de pedir la partición, se dejaría librado al arbitrio de los
herederos la oportunidad de entregar la porción,
c) Los cesionarios: se ha reconocido también que los cesionarios totales o parciales están habilitados para
pedir la aportación, pues viene a ocupar el lugar de los herederos cedentes.

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d) Herederos del heredero: durante el periodo de la indivisión hereditaria puede sobrevenir el fallecimiento de
uno de los herederos, es ese supuesto, sus herederos están investidos del derecho de reclamar la partición.
e) Los acreedores del heredero: también puede ser pedida la partición por los acreedores de los herederos.
Estos, para poder perseguir los bienes de su deudor, ejecutando la obligación, requieren de la previa
partición, puesto que solo entonces quedan individualizados o determinados los bienes, que
definitivamente, corresponden al obligado en pleno dominio.
ES IMPRESCRIPTIBLE.
Art. 658 «No prescriben:
b) La acción de partición de bienes hereditarios o en condominio, mientras subsista la indivisión…»
LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.
Técnicamente no es una Acción en la acepción procesal del vocablo; eso sí, una petición o solicitud q puede ser
hecha en forma privada a los coherederos, o en su defecto formulada judicialmente ante el juez de la Sucesión.
Sólo se convierte en acción, propiamente dicha, en caso se produzca una controversia entre los derecho habientes.
FORMAS DE PARTICIÓN HEREDITARIA. CONCEPTO. FORMA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. SUS EFECTOS.
-PARTICION PRIVADA: La partición privada, convencional o amistosa, tiene lugar cuando todos los coherederos
son capaces y se ponen de común acuerdo acerca de la distribución de los bienes sucesorios. Art. 2530 «La partición
entre coherederos mayores de edad, podrá efectuarse en la forma q convinieren x unanimidad, debiendo observarse
lo dispuesto en este Código sobre la forma de los contratos». La partición privada tiene lugar cuando todos los
herederos son mayores y capaces, y hay acuerdo unánime para hacerlo así. No habría razón para impedir que
arreglasen privadamente sus intereses, evitándoles las molestias y, sobre todo, los importantes gastos que demanda
el procedimiento judicial, habiendo la unanimidad que exige la ley, la partición puede hacerse de cualquier modo,
sea en especie, vendiendo los bienes, haciendo lotes en los que se compensen con efectivo o con créditos contra los
adjudicatarios con bienes in natura
CPC Art. 765 Partición Privada. «Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos
fueren capaces y estuvieren de acuerdo, podrán formular la partición y presentarla al juez p/ su homologación».
Cabe aclarar que las particiones privadas, siempre deben ser presentadas al juez para su homologación, siquiera
estén hechas por escritura pública.
-PARTICION JUDICIAL: En caso de no existir acuerdo entre los coherederos, la partición será judicial, también lo
será en los casos taxativamente determinados x la ley.
Art.2533.- La partición será judicial, bajo pena de nulidad: a) si hubiere herederos incapaces, o menores
emancipados, como interesados; b) si el causante fuere un presunto fallecido, y sus herederos tuvieren la posesión
definitiva de sus bienes; c) si hubiere herederos o legatarios ausentes. Se consideran tales los herederos y legatarios
que se encontraren en el extranjero, si su existencia fuere dudosa. En este caso se nombrará un curador de sus
bienes conforme a lo dispuesto por este Código; yd) siempre que terceros, fundados en un interés legítimo se
opusieren a la partición privada.
CPC Art. 766 Partición Judicial. «La partición deberá ser judicial, bajo pena de nulidad, en los casos previstos x el C.C.,
y será efectuada x la persona q las partes, de común acuerdo, propusieren. En su defecto, la designará el Juez.»
SISTEMA DECLARATIVO DEL CÓDIGO.
De acuerdo con el sistema declarativo se reputa que los herederos tienen la propiedad de los bienes que les
corresponden por la partición, directamente del causante de la sucesión e inmediatamente al fallecimiento. En el
derecho romano se entendía que los coherederos se transferían recíprocamente su parte indivisa en los bienes que
se les adjudicaban en la partición, la cual, se operaba como una permuta o cesión. Así, una parte de los bienes
determinados, cada heredero recibía directamente del causante y la otra con efecto atributivo de sus coherederos.
Art.2563.- La inscripción de la partición de bienes registrables confiere a cada heredero el dominio exclusivo de los
bienes comprendidos en su hijuela. Producirá el mismo efecto, la inscripción de cualquier acto por el cual se pusiere
fin a la indivisión y se adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un coheredero. De acuerdo con este articulo
nuestro código abandona el sistema declarativo y se incorpora al principio de que la partición, y si los bienes son
registrables, después de su inscripción, confiere la propiedad exclusiva de los bienes adjudicados a los herederos.

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PARTICIÓN ANULABLE.
El código paraguayo, no legisla en forma especial acerca de la nulidad de la partición, solo le dedica algunas normas
aisladas como son los siguientes artículos:
Art.2533.- La partición será judicial, bajo pena de nulidad: a) si hubiere herederos incapaces, o menores
emancipados, como interesados ;b) si el causante fuere un presunto fallecido, y sus herederos tuvieren la posesión
definitiva de sus bienes; c) si hubiere herederos o legatarios ausentes. Se consideran tales los herederos y legatarios
que se encontraren en el extranjero, si su existencia fuere dudosa. En este caso se nombrará un curador de sus
bienes conforme a lo dispuesto por este Código; y d) siempre que terceros, fundados en un interés legítimo se
opusieren a la partición privada.
Art. 2540 «Será anulable la partición privada o judicial cuando no se hubieren reservado bienes suficientes p/ el pago
de los créditos y legados, cuya existencia constare en autos»
GARANTÍA DE EVICCIÓN.
Fundado en el principio de igualdad que debe presidir la partición de la masa hereditaria, las leyes estatuyen la
obligación reciproca de los coherederos de restablecer el equilibrio de los lotes adjudicados a cada uno de ellos, en
los casos que fuese quebrantado; de ahí viene la garantía que se debe por la evicción y por los vicios redhibitorios.
Art.2564.- Los coherederos son garantes, los uno hacia los otros de toda evicción de los objetos que les han
correspondido por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las
servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a la partición
Art.2568.- La acción de garantía prescribe en el término de diez años contados desde el día en que la evicción ha
tenido lugar.
VALOR DE LA GARANTÍA.
Art.2565.- La garantía de los coherederos es por el valor que tenía la cosa al tiempo de la evicción. Si a los
coherederos no les conviniere satisfacer este valor, pueden exigir que se hagan de nuevo las particiones por el valor
actual de los bienes, aunque algunos de ellos estuvieren ya enajenados.
RENUNCIA.
El coheredero está facultado a renunciar a la garantía que la ley le otorga; pero esa renuncia tiene que ser expresa y
especial; una renuncia de carácter general es nula y sin valor.
Art.2567.- La obligación de la garantía cesa sólo cuando ha sido expresamente renunciada en el acto de la partición,
y respecto a un caso determinado de evicción. Una cláusula general por la cual los herederos se declaren exonerados
recíprocamente de ella, será de ningún valor. Aunque el heredero conociere al tiempo de la partición el peligro de la
evicción del objeto recibido por ella, tiene derecho a exigir la garantía de sus coherederos, si la evicción se
produjere.
COLACIÓN: CONCEPTO.
Es un medio de mantener la igualdad de los coherederos forzosos q concurran a la S, mediante el cual, cualquiera de
ellos q hubiese recibido bienes del causante a título gratuito, en vida de éste, debe restituir su valor a la masa
hereditaria, salvo dispensa q el mismo hubiera hecho de acuerdo con la forma prevista x la ley.
Art. 2544 «Los herederos forzosos q concurran con otros a la S deberán traer a la masa hereditaria el valor de los
bienes recibidos del causante, en vida de éste, x donación u otro título gratuito».
Los bienes colacionables no conforman la prenda común de los acreedores del causante.
Ejemplo: si un padre de dos hijos, da en vida a uno de ellos 100.000 gs., y deja al morir 300.000 gs de bienes
existentes, la masa a partir, no se compondrá solo de estos, sino que comprenderá además los 100.000 gs donados
antes entre vivos y que deberán ser colacionados en la sucesión por el hijo favorecido, de suerte que los dos hijos
tengan que partirse 400.000 gs, o sea 200.000 gs cada uno.
CONDICIONES.
- Que exista pluralidad de herederos forzosos
- Que el beneficiario de la liberalidad hecha por el causante acepte la herencia, si renuncia no hay colación,
con la salvedad prevista en el art. 2552

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- Que el causante no hay concedido al beneficiario la dispensa de la colación


- Que se compute para la formación de la masa hereditaria el valor de esa liberalidad, sea por donación u otro
título gratuito.
- Que se impute dicho valor a la parte hereditaria del beneficiario de la liberalidad
- Que el coheredero interesado, reclame la colación al beneficiario, la colación no opera de pleno derecho.
FORMA DE EFECTUARSE.
Art. 2551 «Los valores colacionados se imputarán como anticipo a la parte hereditaria, a menos q el causante
hubiere establecido la dispensa en su testamento, dentro de los límites de su porción disponible. Podrá también
otorgarse en el título constitutivo de la liberalidad. No se entenderá concedida por la mera disimulación de aquélla,
bajo la apariencia de un acto oneroso, o realizado por persona interpuesta»
LIBERALIDADES NO SUJETAS A COLACIÓN.
Art.2548.- No deben ser colacionados: a) los gastos de alimentos y curación, por crecidos que sean; b) los destinados
a educar los hijos o descendientes, o los que se hicieren a fin de prepararles para el ejercicio de un arte o profesión;
c) los regalos de costumbre, o de amistad; y d) el importe invertido en un seguro de vida.
Art.2549.- Tampoco será colacionable lo que un hijo del heredero, o el cónyuge de éste hubiere recibido del
causante, aun cuando el autor dispusiere lo contrario.
¿CUÁNDO PROCEDE LA PARTICIÓN JUDICIAL?. REGLAS QUE SE APLICAN EN LA PARTICIÓN JUDICIAL:
INTERPRETACIÓN DEL ART. 2535.
Art.2535.- En la partición judicial, se observarán para la formación de las porciones hereditarias, las siguientes reglas:
a) los herederos designarán partidores en la forma establecida por el artículo anterior;
b) los interesados propondrán las bases que entendieren ser más ajustadas a la naturaleza de los bienes;
c) se dividirán los bienes que admitan adecuado fraccionamiento. Se consideran tales, aquéllos que con el reparto en
lotes no queden disminuidos en su valor o explotación económica;
d) los bienes que no se hallaren en el caso del inciso anterior, podrán ser adjudicados a uno de los herederos, o a
varios de ellos, que lo aceptaren, y cuando excediere su valor de los respectivos haberes, se compensará la
diferencia en dinero u otros bienes. El saldo deudor podrá ser garantizado con hipoteca o prenda, siempre que los
otros herederos lo exigieren;
e) las cosas que no admitan fácil división y fueren pedidas por varios herederos a la vez, se licitarán entre ellos al
mejor postor. El precio ofrecido se juzgará parte integrante de la masa, como también el de aquéllas cosas que, no
siendo reclamadas, o cuya adjudicación no fuere aceptada, se vendieren en remate público;
f) aunque hubiere incapaces interesados, podrá diferirse la venta de un bien, cuando las circunstancias así lo
aconsejaren. La voluntad unánime de las parte decidirá a este respecto. Si no concurriere la unanimidad, decidirá el
juez;
g) dentro de lo posible, se formarán lotes en igualdad de condiciones y se cubrirán las diferencias con sumas de
dinero, que abonará el adjudicatario, observándose lo dispuesto en el inciso d), parte final. En caso de no aceptarse
las adjudicaciones, los lotes serán sorteados; y
h) se reservarán sin adjudicar, bienes bastantes para el pago de los créditos y las cargas pendientes, así como el de
los legados no cumplidos.
PARTICIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
Es uno de los modos de la división. La partición provisional es cuando solo se refiere al uso o disfrute de los bienes
hereditarios, sin recaer sobre el dominio de ellos.
Art.2539.- Cuando la partición fuere provisional deberá serlo respecto de todos los herederos. Cualquiera de estos,
tendrá derecho a exigir la división definitiva de los bienes.
Art.2542.- La partición definitiva que sea anulable por no haberse practicado ante el juez en los casos establecidos
por este Código, o por inobservancia de las formas prescriptas, valdrá como partición provisional en cuanto al uso de
los bienes.

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LECCIÓN 10
DE LA PARTICIÓN ANTICIPADA HECHA POR LOS ASCENDIENTES. EN QUE FORMA PROCEDE.
La ley faculta al padre, madre y otros ascendientes hacer partición total o parcial de sus bienes, por donación en
vida, o por testamento, a favor de los hijos y descendientes. Es decir, que son dos las formas en que se puede
efectuar la partición anticipada de parte de los ascendientes: por donación y por testamento.
REGLAS QUE RIGEN LA PARTICIÓN ANTICIPADA HECHA POR LOS ASCENDIENTES.
Art.2554.- Sea cual fuere la forma de esta partición, se ajustará a las reglas siguientes:
a) comprenderá al cónyuge supértiste, y podrá incluir a otras personas a quienes el disponente beneficiare dentro de
su porción disponible;
b) el ascendiente deberá colacionar a la masa de sus bienes, las donaciones que hubiere hecho a sus descendientes,
observándose respecto a la colación lo dispuesto en el capítulo anterior; y
c) podrá adjudicar a uno o varios de sus descendientes, o al cónyuge, una explotación agrícola, ganadera o industrial,
cubriendo la parte de los demás con otros bienes o imponiendo a los adjudicatarios de la explotación el pago de una
suma de dinero para integrar la herencia de los restantes o los gananciales del cónyuge excluido.
Los bienes inmuebles que constituyan la explotación quedarán gravados en hipoteca para garantizar el pago de las
sumas de dinero adeudadas a los otros herederos. Si el disponente no las hubiera determinado, podrá
encomendarlo al ejecutor testamentario. En su defecto, lo hará el juez de la sucesión, quien ordenará la inscripción
de la hipoteca.
LA PARTICIÓN POR ACTOS ENTRE VIVOS, REQUISITOS EXIGIDOS.
Art.2555.- La partición por actos entre vivos requiere para su validez:
a) que tenga lugar por transmisión irrevocable de la propiedad de los bienes. El donante podrá, empero, reservarse
el usufructo o una renta vitalicia y disponer, en su caso, hipoteca sobre los inmuebles que la aseguren;
b) que sea aceptada por todos los interesados;
c) que no esté subordinada a condición dependiente de la sola voluntad del disponente, ni al cargo de pagar otras
deudas de éste, fuera de las que existieren a la fecha de la liberalidad; y
d) que sólo tenga por objeto todos o parte de los bienes presentes.
EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
Art.2556.- La partición a que se refiere el artículo anterior tendrá los efectos siguientes:
a) transmitirá al donatario el dominio de los bienes, sin que ello obste a que el dominio pueda revocarse por
inejecución de las cargas y condiciones impuestas o por causa de ingratitud. Si hubiere distintos beneficiarios, la
revocación sólo afectará al que dio motivo a ella. Se considerarán causas de ingratitud las previstas para las
donaciones y la indignidad;
b) si hubiere excedente en la parte adjudicada a cualquiera de los beneficiarios, no se entenderá que ello constituye
mejora, aunque así lo declare; y
c) los beneficiarios, sus herederos y los sucesores, de éstos podrán ejercer, aun antes del fallecido el ascendiente,
todos los derechos que el acto confiera a los unos respecto de los otros, siéndoles permitido exigir la garantía por las
cosas comprendidas en sus lotes, si se produjere la evicción.
PRINCIPIOS A LOS CUALES ESTÁ SUJETA LA PARTICIÓN POR TESTAMENTO.
Art.2558.- La partición por testamento está sujeta a los principios siguientes:
a) quedará subordinada al fallecimiento del causante, quien, mientras viva, podrá revocarla;

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b) si el disponente enajenare algunos de los bienes comprendidos en ella, se aplicarán los principios de la reducción,
en el caso que se afectaren las legítimas de los interesados;
c) los herederos no cargarán con todas las obligaciones del testamento, a menos que hubiere aceptado la sucesión
pura y simplemente; y
d) tendrán los mismos efectos que las divisiones ordinarias, quedando las partes recíprocamente obligadas a la
garantía del lote recibido. Ella se juzgará con referencia al día de la apertura de la sucesión. Si después del reparto, el
ascendiente hubiere dispuesto de objetos adjudicados a un coheredero, los otros le deberán la garantía de tales
bienes.
CUANDO QUEDA SIN EFECTO LA PARTICIÓN.
Art.2560.- La partición quedará sin efecto:
a) si no comprendiere a todos los hijos que vivan al tiempo de la muerte del causante, a la descendencia de los hijos
fallecidos y al cónyuge supérstite. Se observarán las reglas de la representación hereditaria. Cuando la omisión fuere
en la distribución de la parte de bienes de un hijo representado por sus descendientes, la partición quedará sin
efecto solamente respecto de esta rama, subsistiendo el acto en cuanto a los demás; y
b) con el nacimiento de un hijo del ascendiente, posterior a la partición o con el de uno póstumo.
No se invalidará el acto por omisión de un hijo que, vivo al tiempo de la partición, falleciere sin sucesión antes del
causante
EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
Art.2563.- La inscripción de la partición de bienes registrables confiere a cada heredero el dominio exclusivo de los
bienes comprendidos en su hijuela. Producirá el mismo efecto, la inscripción de cualquier acto por el cual se pusiere
fin a la indivisión y se adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un coheredero.
Art.2564.- Los coherederos son garantes, los uno hacia los otros de toda evicción de los objetos que les han
correspondido por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las
servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a la partición.
Art.2565.- La garantía de los coherederos es por el valor que tenía la cosa al tiempo de la evicción. Si a los
coherederos no les conviniere satisfacer este valor, pueden exigir que se hagan de nuevo las particiones por el valor
actual de los bienes, aunque algunos de ellos estuvieren ya enajenados.
Art.2567.- La obligación de la garantía cesa sólo cuando ha sido expresamente renunciada en el acto de la partición,
y respecto a un caso determinado de evicción. Una cláusula general por la cual los herederos se declaren exonerados
recíprocamente de ella, será de ningún valor. Aunque el heredero conociere al tiempo de la partición el peligro de la
evicción del objeto recibido por ella, tiene derecho a exigir la garantía de sus coherederos, si la evicción se
produjere.
Art.2568.- La acción de garantía prescribe en el término de diez años contados desde el día en que la evicción ha
tenido lugar.

LECCIÓN 11
DE LAS SUCESIONES VACANTES. CONCEPTO.
A la inexistencia de parientes del causante en grado sucesible o de herederos testamentarios, o en caso de existir, no
concurren a recibir la herencia, esta queda vacante. En estos supuestos la herencia recoge el Estado.
NATURALEZA JURÍDICA.
El Estado no es [Link] hace cargo de los bienes dejados x el causante en virtud del dominio eminente q tiene
sobre todas las cosas sin dueño.

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Art. 1900: «Son bienes de dominio privado del Estado……d) los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas q
mueren intestadas o sin herederos…»
¿CUÁNDO SE LA REPUTA VACANTE?.
Art.2569.- Cuando después de citados durante el plazo establecido por las leyes procesales lo que se consideren con
derechos a una sucesión, ningún pretendiente se hubiere presentado, o hubieren renunciado todos los herederos
presuntos, la sucesión se reputará vacante, y será designado como curador el representante del Ministerio Público.
El Poder Ejecutivo podrá proponer otra persona para desempeñar dicho cargo.
CURADOR.
Art.2570.- Se formará inventario de acuerdo con las disposiciones legales. El curador quedará sometido a las normas
que rigen para el heredero beneficiario, no pudiendo recibir pagos ni efectuarlos, sin autorización judicial. El dinero,
alhajas y valores de la herencia se depositarán en un banco de plaza a la orden del juzgado.
FORMACIÓN DEL INVENTARIO.
La primera medida que el curador debe aportar es la de formar inventario de los bienes del causante de acuerdo con
las disposiciones legales. Art. 758 C.P.C iniciado el juicio sucesorio, el juez ordenara el inventario y avalúo de los
bienes hereditarios, dando comisión para el efecto al secretario del Juzgado o al juez de Paz del lugar en que se
encuentren los bienes, sin perjuicio de concurrir personalmente si lo considere conveniente.
EN QUÉ CASOS SERÁN ENAJENADOS LOS BIENES DE LA SUCESIÓN VACANTE.
Art.2572.- Los bienes serán enajenados sólo en cuanto fuere necesario para el cumplimiento de las cargas, legados o
deudas de la sucesión. Una vez satisfechos éstos, el juez, de oficio, declarará vacante la sucesión y los bienes pasarán
bajo inventario al dominio del Estado.
LA PUEDE RECLAMAR LA SUCESIÓN DECLARADA VACANTE POR EL HEREDERO. ¿QUÉ ACCIÓN DEBE
INVOCAR?.
Art.2573.- Si posteriormente se presentare alguna persona a reclamar la sucesión declarada vacante, se procederá
como en el caso de petición de herencia contra un heredero aparente de buena fe.
¿QUÉ MINISTERIO ADMINISTRA LOS BIENES DE UNA SUCESIÓN VACANTE?. ¿PORQUÉ RECIBE EL ESTADO
LA HERENCIA VACANTE?.
Corresponde al Ministerio de Hacienda la administración de los bienes de las herencias declaradas vacante. El
Decreto-ley N°15 del 8 de marzo de 1990, en su art. 1 dispone “El ministerio de hacienda tendrá, entre otras, las
siguientes funciones y competencias, que serán ejercidas por medio de la Estructura Orgánica prevista en la presente
disposición legal: a) La administración del patrimonio del Estado y la verificación del uso y conservación de los bienes
públicos…”
PRESENTACIÓN DE LOS HEREDEROS DESPUÉS DE DECLARARSE LA VACANCIA.
Art.2571.- Designado el curador, los que después vengan a reclamar derechos hereditarios recibirán los bienes en
estado en que se encontraren, por efecto de las operaciones regulares de aquél.

LECCIÓN 12
DE LAS SUCESIONES INTESTADAS.
Las sucesiones por causa de muerte se dividen en dos especies: a) la que tiene lugar por exclusivo imperio de la ley,
Intestada (Legítima) y, b) aquella en que interviene la voluntad del causante, Testamentaria.
La sucesión intestada tiene lugar cuando:
- No hay testamento
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- Cuando éste existe, pero no ha instituido heredero


- Cuando instituyendo herederos, establece que éstos concurran con los herederos legítimos
- Cuando el testamento es nulo
- Cuando el sucesor testamentario no acepta la herencia
FUNDAMENTO.
- «La base de la transmisión intestada descansa en un deber personal y social a la vez, de cada individuo hacia
sus parientes» PLANIOL.
- «Descansa en el principio superior de la tutela de la familia» DE GÁSPERI.
- Presunta afección del causante hacia sus parientes más cercanos.
- Deber personal y social de las personas hacia sus parientes.
- Interés social de tutelar a los miembros de la familia.
LOS HEREDEROS SON LLAMADOS A HEREDAR EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN ÉSTE CÓDIGO.
Art.2574.- Las sucesiones intestadas corresponden a las personas llamadas a heredar en el orden y según las reglas
establecidas en este Código.
De la norma transcripta resulta el siguiente orden sucesorio:
a) Descendientes: por derecho propio o por el derecho de representación; los matrimoniales,
extramatrimoniales, los adoptivos. Si el causante fuera casado, en sus bienes propios el cónyuge supérstite
concurre con los descendientes.
b) Ascendientes: matrimoniales o extramatrimoniales, adoptantes por adopción plena, adoptantes por
adopción simple conjuntamente con los padres de sangre del adoptado. El cónyuge sobreviviente, en su
caso, también concurre con todos estos herederos en los bienes propios del causante.
c) El cónyuge: hereda en los bienes propios del causante en concurrencia con los descendientes o con los
ascendientes. Por la totalidad de los bienes, propios o gananciales, si no existieren descendientes o
ascendientes.
d) Los colaterales: No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en
representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la
representación. Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la
misma madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo. Los colaterales son
excluidos también por el concubino sobreviviente.
EL PARIENTE MÁS CERCANO, EXCLUYE AL MÁS REMOTO.
Art.2575.- El pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Los llamados a la sucesión intestada no sólo
suceden por derecho propio, sino también por derecho de representación.
LOS HIJOS DEL CAUSANTE HEREDAN EN PARTES IGUALES SOBRE LOS BIENES PROPIOS.
Art.2583.- Los hijos del autor de la sucesión heredan en partes iguales, sobre los bienes propios.
DE LA SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES.
Cuando el causante no deja descendiente alguno, le heredan sus padres y por el pre fallecimiento de estos, le
suceden sus ascendientes.
Art.2584.- A falta de descendientes, heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos del cónyuge supérstite.
Los ascendientes heredan al causante juntamente con el cónyuge supérstite. Pero hay un caso en que su derecho
hereditario es aun más limitado; cuando la adopción hecha por el causante fuera simple.
Art.2596.- En la adopción simple los padres de sangre tendrán derecho a la herencia del hijo, en concurrencia por
partes iguales con los padres de adopción.
FORMAS DE DISTRIBUIR LA HERENCIA. LA VOCACIÓN HEREDITARIA EN LA LÍNEA ASCENDENTE
MATRIMONIAL O EXTRAMATRIMONIAL SÓLO LLEGA HASTA EL CUARTO GRADO.
Art.2585.- Si el causante dejare padre y madre, lo heredan por partes iguales, y si sólo hubiere uno de ellos, recibirá
toda la herencia. En defecto de padre y madre, sucederán los ascendientes más próximos en grado, por iguales

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partes, aunque fueren de distintas líneas .La vocación hereditaria en la línea ascendente matrimonial o
extramatrimonial sólo llega hasta el cuarto grado.
Si el causante deja bienes partibles por un monto de 100.000gs., el padre recibe 50.000 y la madre 50.000. Si solo
quedare el padre o la madre del causante, recogerá toda la herencia, 100.000 gs. El ascendiente del padre o madre
pre muerte del causante no puede reclamar derecho alguno en la sucesión del nieto, dado que en la rama
ascendente no existe el derecho de representación.
Si a falta de padre y madre, quedaren los cuatro abuelos, cada uno de ellos recogerá una cuarta parte de la masa
partible. Si el monto hereditario fuese 120.000 gs. Cada uno de los abuelos recibirá 30.000 gs. Pero si solo quedare el
abuelo paterno y los dos abuelos maternos, los bienes se dividirán en tres partes iguales, o sea, cada abuelo recibirá
40.000 gs.
La división es por cabeza, no hay aquí división por estirpe, como ocurre en la línea descendente porque no se aplican
los principios de representación.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN.
En el curso natural de la existencia humana, los padres fallecen antes q los hijos, pero no es infrecuente q éstos
mueran con anticipación a aquellos. Aquí opera este derecho, de modo tal, q el hijo del fallecido, concurra a la
herencia del abuelo, en el lugar de su padre, conjuntamente con sus tíos. Puede ocurrir también, el caso de que
todos los hijos del causante le hayan pre muerto, y por tanto, solo concurren a recibir la herencia los nietos. Aquí,
igualmente rige el principio del derecho de representación: todos los herederos son primos entre sí. O puede darse
que el causante fallece teniendo un solo nieto de un hijo único pre muerto, en tal supuesto, ese nieto también
hereda por derecho de representación y no por derecho propio.
FUNDAMENTO.
Se basa en las mismas consideraciones de la Sucesión intestada: Afección, Tutela familiar, Salvar una injusticia.
Constituye el remedio imaginado x el legislador p/ evitar los perjuicios derivados del fallecimiento prematuro. El
fallecimiento prematuro del padre no debe perjudicarlos, ni conferir a los demás hijos del causante el privilegio de
recibir la parte del premuerto.
CUÁNDO TIENE LUGAR.
Art.2576.- Los descendientes de un heredero muerto antes del causante, entran en su lugar a recoger su parte en la
herencia. Puede representarse al renunciante.
El requisito fundamental es la premoriencia.
Art.2580.- El derecho de representación tiene lugar sin límite en la línea recta descendente. En la línea colateral sólo
tendrá lugar a favor de los hijos de los hermanos, sea de padre y madre o de un solo vínculo, hasta el cuarto grado.
La representación no existe a favor de los ascendientes.
RENUNCIA A LA HERENCIA. PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO DEL REPRESENTADO.
Art.2578.- Se puede representar a aquél a cuya sucesión se ha renunciado. Puede también representarse al
desaparecido con presunción de fallecimiento.
Es muy posible que el hijo haya renunciado a la herencia de su padre, cargada de deudas, años después fallece su
abuelo. Aquella renuncia no le impide recoger esta nueva herencia.
En el supuesto de presunción de fallecimiento del padre, también su hijo puede representarlo en la sucesión del
abuelo. “al caso de muerte se equipara la ausencia con presunción de fallecimiento”.
DIVISIÓN POR ESTIRPE.
Estirpe es el conjunto formado x la descendencia de un sujeto a quien ella representa y cuyo lugar toma.
Art.2582.- En todos los casos en que la representación es admitida, la partición se hace por estirpes, sean del mismo
o de diferente grado los herederos. Si una estirpe produce varias ramas, la subdivisión se hace también por estirpes
en cada rama, y los miembros de la misma rama se dividen entre ellos por cabeza
Ejemplo: un padre tiene dos hijo A y B; A fallece dejando dos hijos C y D, estos vienes a la sucesión del abuelo para
recoger juntos la herencia que le hubiere correspondido a su padre, si viviera, en concurrencia con su tío B. si la
masa es de 100.000; B hijo del causante recibirá 50.000, en tanto que a C y D les corresponderán 25.000 a cada uno.
El ejemplo puede variar, el padre tiene dos hijos A y B, los dos pre fallecen al padre dejando A dos hijos y B cinco
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hijos. Todos estos son del mismo grado y concurren a la sucesión del abuelo, que deja bienes partibles de 100.000,
los dos hijo de A reciben 25.000 cada uno y los cinco hijos de B 10.000 cada uno.
Si una estirpe produce varias ramas, la subdivisión se hace también por estirpe en cada rama, y los miembros de la
misma rama se dividen entre ellos por cabeza. El causante ha tenido dos hijos. A que le sobrevive y B pre fallecido. A
su vez, B ha dejado tres hijos, C y D que le sobreviven y E premuerto. E deja dos hijos, bisnietos del causante. Estos
dos bisnietos tienen en conjunto, igual derecho a la herencia de cada uno de sus tíos (CyD), y entre todos ellos, los
cinco en conjunto, tienen igual derecho que A. Si la masa partible es de 120.000, A recibe 60.000; C y D recogen
20.000 cada uno, y a los hijos de E les corresponden 10.000 a cada uno, o sea que los descendientes de B, hijo del
causante, obtienen 60.000, la misma cantidad percibida por A.

LECCIÓN 13
DE LA SUCESIÓN DE LOS CÓNYUGES.
Los esposos no son parientes entre sí, son cónyuges
En la antigüedad la esposa poseía un rango inferior en la sucesión. La misma al no ser pariente sólo recibía una
especie de gracia o mínimo beneficio, que casi se asemejaba a una limosna.
El matrimonio crea entre los esposos un conjunto patrimonial integrado por los bienes propios de cada uno de ellos
que aporta a la comunidad y los gananciales generados durante la vida marital, siempre que no acuerden un régimen
patrimonial distinto.
CUÁNDO CONCURREN EL CÓNYUGE CON DESCENDIENTES EN LOS BIENES PROPIOS, RECIBEN IGUAL EL
QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS HIJOS DEL AUTOR. LA TERCERA PARTE DE LA HERENCIA SI
CONCURREN A ÉL LOS PADRES DEL CAUSANTE, Y LA MITAD, SI SOLO QUEDARE UNO DE ELLOS. LA
MITAD, SI FALLECIDOS LOS DOS SUEGROS, CONCURRIEREN OTROS ASCENDIENTES. LA TOTALIDAD, SI
NO EXISTIERAN ASCENDIENTES NI DESCENDIENTES.
Art.2586.- El derecho hereditario del cónyuge supértiste sobre los bienes propios del causante será:
a) igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él;
b) la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y la mitad, si sólo quedare uno de ellos;
c) la mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes; y
d) la totalidad, si no existieren descendientes ni ascendientes.
EL CÓNYUGE EXCLUYE A LOS PARIENTES COLATERALES.
Art.2592.- No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en representación de
éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación. Los
hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma madre, heredan la
mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo.
EL CÓNYUGE QUE CONCURRE CON ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES NO HEREDA EN LOS BIENES
GANANCIALES DEL CAUSANTE.
Art.2588.- El cónyuge que concurra con ascendiente o descendientes, no tendrá parte a título de herencia en los
bienes gananciales que hubieren correspondido al causante.
Al cónyuge supérstite le corresponde en la sucesión del causante:
a) Retirar sus bienes propios,
b) Recibir la mitad de los gananciales, que como socio le pertenece, y
c) Heredar en los bienes propios del extinto en la proporción prevista por el código, conforme a la calidad y
cantidad de los otros herederos que con él concurran. Pero no tiene parte alguna en los gananciales que

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correspondían al causante, si los otros herederos concurrentes son descendientes o ascendientes. Esos
bienes gananciales pertenecen a estos herederos.
Art.2590.- El cónyuge sobreviviente, cuando concurriere con ascendientes extramatrimoniales, tendrá derecho a una
cuarta parte sobre el haber líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no existe cuando el cónyuge concurre
con ascendientes matrimoniales.
¿CUÁNDO LE CORRESPONDE LA TERCERA PARTE DE LOS BIENES QUE HUBIERA CORRESPONDIDO AL
OTRO CÓNYUGE EN LA SUCESIÓN DE LOS SUEGROS?
Art.2589.- El cónyuge que permaneciere viuda y no tuviere hijos, o que si los tuvo, no sobrevivieren al tiempo en que
se abrió la sucesión de sus suegros, tendrá derecho a la tercera parte de los bienes que hubieren correspondido al
otro cónyuge en dichas sucesiones.
¿EN QUÉ CASO LE CORRESPONDE LA CUARTA PARTE SOBRE EL HABER LÍQUIDO HEREDITARIO?
Art.2590.- El cónyuge sobreviviente, cuando concurriere con ascendientes extramatrimoniales, tendrá derecho a una
cuarta parte sobre el haber líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no existe cuando el cónyuge concurre
con ascendientes matrimoniales.
SUCESIÓN DEL CONCUBINO.
En las uniones de hecho, al fallecimiento de uno de los concubinos, el supérstite es llamado a la sucesión del
causante como heredero.
No figura en el C.C.P., sí en la Ley 1/92.
Art. 83 Ley 1/92 «La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen vida en
común, en forma estable, pública y singular, teniendo ambos la edad mínima p/ contraer matrimonio y no estando
afectados x impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a la presente Ley.»
Art. 84 «En la unión que reúna las características del art. precedente y q tuviera x lo menos 4 años consecutivos de
duración se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, q podrá disolverse en vida de amos o x causa
de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse los gananciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los
herederos del otro x mitades»
Art.85 «Cuando de la unión expresada hubieren nacido hijos comunes el plazo de duración se considerará cumplido
en la fecha del nacimiento del primer hijo»
CONDICIONES PARA QUE TENGA VOCACIÓN HEREDITARIA.
a) Que la relación de pareja tenga los caracteres de estabilidad, publicidad y singularidad, así como quienes la
integran tengan capacidad para contraer matrimonio valido.
b) Que la unión termine por la muerte de uno de los concubinos, si el concubinato existió pero ceso antes del
fallecimiento del causante de la sucesión, el concubino supérstite carece de derecho hereditario, pues, en
ese caso, la unión no termina con la muerte del compañero.
c) Que el concubinato haya tenido cuando menos 4 años de duración.
d) Cuando de la unión expresada hubieren nacido hijos comunes el plazo de duración se considerara cumplido
en la fecha de nacimiento del primer hijo.
DERECHO DEL CONCUBINO SOBREVIVIENTE.
a) Recibirá la mitad de los gananciales
b) Si el causante tuviere bienes propios, el concubino supérstite concurrirá con los hijos en igualdad de
condiciones de estos.
c) El derecho de representación del concubino supérstite solo se extiende a sus descendientes en primer grado.
d) Si el fallecido no tuviere hijos pero dejare descendiente, el concubino sobreviviente concurrirá con ellos en la
mitad de los gananciales, por partes iguales.

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LECCIÓN 14
DE LA SUCESIÓN DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES.
Todos los hijos extramatrimoniales son llamados a heredar a sus padres.
Art.2591.- Los hijos y descendientes extramatrimoniales tendrán el mismo derecho hereditario que los
matrimoniales sobre los bienes propios y gananciales del causante.
¿CÓMO HEREDAN LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES Y MATRIMONIALES SOBRE LOS BIENES PROPIOS
DEL CAUSANTE?
Heredan en partes iguales, sin distinción.
RESPECTO DE LOS GANANCIALES, ¿COMO SE DISTRIBUYE LA HERENCIA?.
Heredan en partes iguales, sin distinción.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO QUE RECIBE EL CÓNYUGE CUANDO CONCURRE CON DESCENDIENTES Y
ASCENDIENTES EXTRAMATRIMONIALES?.
No existe beneficio ya que el artículo 2591 fue reformado.
Art. 2591 CCP antes de la reforma: «Los hijos y descendientes extramatrimoniales tendrán el mismo derecho
hereditario que los matrimoniales sobre los bienes propios del causante. Con respecto a los bienes gananciales,
recibirán la mitad de lo que corresponda a los hijos matrimoniales. Si aquéllos concurrieren con el cónyuge
supérstite y no hubiere hijos matrimoniales, les corresponderá el total del haber hereditario de gananciales, con
deducción del 25% asignado al cónyuge sobreviviente como beneficio.»

LECCIÓN 15
SUCESIÓN DE LOS COLATERALES.
El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de ambos sexos, que descienden del mismo tronco,
y dentro del parentesco de sangre, hay tres líneas: la descendente, la ascendente y la colateral. La línea ascendente y
descendente forman el parentesco perpendicular, la línea colateral constituye el parentesco horizontal o transversal.
¿POR LA FALTA DE QUÉ CLASES DE HEREDEROS SUCEDEN LOS COLATERALES?.
Art.2592.- No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en representación de
éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación. Los
hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma madre, heredan la
mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo.
POR EL ART. 2592 HEREDAN LOS TÍOS A LOS SOBRINOS Y LOS SOBRINOS A LOS TÍOS.
-Tíos a sobrinos (Análisis del Causante como sobrino)
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Si fallece el sobrino y no tiene herederos forzosos ni hermanos, hereda entonces el tío que esta en 3er. Grado.
-Sobrinos a tíos (Análisis del Causante como tío)
Si fallece el tío y no tiene herederos forzosos pero tiene sobrino (hijo de un hno. premuerto), éste lo hereda por
representación.
POR ÉSTE ARTÍCULO HEREDAN LOS PRIMOS HERMANOS DEL CAUSANTE. INTERPRETACIÓN
SISTEMÁTICA.
En caso de no haber hermanos ni descendientes, heredan los demás colaterales, ya sean tíos abuelos, tíos, primos
hermanos, etc. Aquí no hay derecho de representación, heredan por derecho propio.
VER ARTÍCULOS 2546 INC. D) Y 2582 ÚLTIMA PARTE.
Art.2546.- Están obligados a colacionar:
d) los descendientes que sucedan por representación al ascendiente, juntamente con tíos y primos. La colación
se extenderá a todo lo que el padre debió aportar en el caso de haber vivido, aunque ellos no le hubieren
heredado; y
Art.2582.- En todos los casos en que la representación es admitida, la partición se hace por estirpes, sean del
mismo o de diferente grado los herederos. Si una estirpe produce varias ramas, la subdivisión se hace también
por estirpes en cada rama, y los miembros de la misma rama se dividen entre ellos por cabeza.
LOS MEDIOS HERMANOS DEL AUTOR ¿CÓMO HEREDAN?.
Art.2592.- No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en representación de
éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación. Los
hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma madre, heredan la
mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo.
Art.2593.- El hermano extramatrimonial hereda al hermano matrimonial, cuando no concurren descendientes,
ascendientes ni cónyuge del causante. El medio hermano recibirá la mitad de lo que corresponda al hermano de
doble vínculo. El hermano matrimonial hereda al hermano extramatrimonial en las mismas condiciones.
EL HERMANO EXTRAMATRIMONIAL HEREDA AL HERMANO MATRIMONIAL. EL HERMANO
MATRIMONIAL HEREDA AL HERMANO EXTRAMATRIMONIAL. EL MEDIO HERMANO RECIBIRÁ LA MITAD
DE LO QUE CORRESPONDA AL HERMANO DE DOBLE VÍNCULO. ART. 2593.
Art.2593.- El hermano extramatrimonial hereda al hermano matrimonial, cuando no concurren descendientes,
ascendientes ni cónyuge del causante. El medio hermano recibirá la mitad de lo que corresponda al hermano de
doble vínculo. El hermano matrimonial hereda al hermano extramatrimonial en las mismas condiciones.

LECCIÓN 16
DEL DERECHO HEREDITARIO DEL ADOPTANTE Y DEL HIJO ADOPTADO.
Ley 1136/97 – Ley de adopciones
Artículo 1º.- La adopción es la institución jurídica de protección al niño y adolescente en el ámbito familiar y social
por la que, bajo vigilancia del estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una familia con el
adoptante, en calidad de hijo, y deja de pertenecer a su familia consanguínea, salvo en el caso de la adopción del hijo
del cónyuge o conviviente.
Artículo 3º.- La adopción es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de
origen y le otorga los mismos derechos y obligaciones de los hijos biológicos. Con la adopción, cesan los vínculos del
adoptado con la familia de origen, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio provenientes de la
consanguinidad. Cuando la adopción tiene lugar respecto del hijo del cónyuge o conviviente de otro sexo, cesan los
vínculos sólo con relación al otro progenitor.
SI LA ADOPCIÓN FUESE PLENA ¿A QUIÉN EXCLUYE EL ADOPTANTE?.

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Art.2594.- Si la adopción fuese plena, el adoptante hereda al adoptado, excluyendo a los padres de sangre, con
excepción de los bienes que el causante hubiere recibido por actos de liberalidad de sus parientes de sangre. Sobre
estos bienes hereda el padre de sangre, con exclusión del adoptante.
El adoptado pudo haber recibido bienes de sus parientes de sangre a título gratuito, por herencia, legado o
donación. Pero al adoptante le corresponde todos los demás bienes adquiridos por el adoptado por cualquier titulo,
incluso los obtenidos a título gratuito de otras personas distintas de sus parientes de sangre. El art. 35 del código del
menor establece que ninguno de los esposos podrá adoptar sin la conformidad del otro, que concuerda plenamente
con el art. 30 del mismo cuerpo legal, que dispone, la adopción confiere al adoptado la misma posición de hijo
matrimonial en la familia adoptiva, de donde viene que, muerto uno de los cónyuges, el que sobreviva, será
heredero del adoptado, si le pre falleciere.
El art. 54 establece que la adopción plena es irrevocable y confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de
origen. El adoptado deja de pertenecer a la familia de sangre y se extingue el parentesco con los integrantes de esta,
así como todos sus efectos jurídicos, con excepción de los impedimentos matrimoniales.
Si el adoptado falleciere sin dejar padre o madre adoptivo, en los bienes por él adquiridos no a título gratuito de sus
parientes de sangre, entendemos que heredan los hijos o descendientes de sus padres adoptivos, si los hubiere,
pues el art. 41 dispone que el parentesco resultante de la adopción se limita al adoptado y al adoptante, si este
tuviere hijos serán considerados hermanos del adoptado. En ausencia de estos, dichos bienes se reputaran vacantes,
salvo disposición testamentaria sobre ellos.
EL ADOPTADO SEA POR ADOPCIÓN PLENA O SIMPLE: ¿HEREDA AL ADOPTANTE COMO HIJO
MATRIMONIAL CON DERECHO DE REPRESENTACIÓN?.
Art.2595.- El adoptado sea por adopción plena o simple hereda al adoptante como hijo matrimonial con derecho de
representación.
EN LA ADOPCIÓN SIMPLE: ¿HEREDAN O NO LOS PADRES DE SANGRE?.
Art.2596.- En la adopción simple los padres de sangre tendrán derecho a la herencia del hijo, en concurrencia por
partes iguales con los padres de adopción.
La herencia dejada por el adoptado se distribuye en dos partes, una para los padres de sangre y otra para los de
adopción. No importa que le sobrevivan los dos padres de sangre o uno solo, o los dos padres de adopción o uno
solo, la partición es siempre igual, por partes no por cabeza.
LA LEGÍTIMA.
Existen dos sistemas de transmisión hereditaria:
a) Libertad de testar: Reconoce al titular del patrimonio amplia libertad de disponer de sus bienes p/ después
de su muerte, sin restricción alguna. Ya sea x actos entre vivos o x T. Inglaterra, Canadá y varios Estados de
los [Link].
b) Legítima: Impone límites a la facultad de disponer de los bienes, en defensa de los intereses de ciertos
herederos. La mayoría de los códigos del mundo.
CONCEPTO.
Art.2597.- La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada parte de la
herencia de la que no puede disponer el causante.
Art. 2607 «Sólo de la porción disponible podrá el testador hacer los legados que estime conveniente, o mejorar con
ella a sus herederos forzosos»
«Es un derecho de sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante protegido por la ley. El derecho
a la legítima es la afirmación del llamado a la herencia»
NATURALEZA JURÍDICA.
Dos posiciones:
-Pars hereditatis (parte de la herencia): de esta manera el legitimario es heredero. «Quien no tiene derecho a la
herencia, tampoco lo tiene a la legítima». En síntesis, el legitimario debe ser heredero sí o sí.
-Pars bonorum (parte de los bienes): de esta manera el legitimario puede no ser heredero, ya que puede repudiar la
herencia sin perjuicio de tomar la legítima q le corresponda.
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En nuestro código no cabe duda que la legítima es pars hereditaris de acuerdo con el art. 2597, no hay manera de
reconocer legítima entre nosotros a aquel que no venga a la sucesión como heredero.
PARTE DE LA HERENCIA LEGÍTIMA DE LOS HEREDEROS FORZOSOS.
Art.2598.- La legítima de los descendientes es de cuatro quintas partes de la herencia. La de los ascendientes es de
dos tercios. La del cónyuge, cuando no existan descendientes ni ascendientes, es la mitad. La legítima del adoptante
y del adoptado será la mitad de la herencia.
• Lo referente a adopción no vale, ya q no hay discriminación. Pero no olvidar restar del patrimonio del hijo
adoptado los bienes recibidos x liberalidad por parte de sus parientes de sangre. Descontados éstos recién
ahí se procede al cálculo de la masa hereditaria, de la cual se obtendrá la masa legítima.
La legítima no es uniforme para todos los herederos forzosos, ella varía de acuerdo con la clase de heredero a la que
es atribuida, y así, conforme al artículo tenemos:
a) Descendientes: su legítima es de cuatro quintas partes de la herencia. La legítima establecida por ley es
inmutable, cualquiera sea el número de descendientes.
b) Ascendientes: su legítima es dos tercios. Es indiferente que los ascendientes sean matrimoniales o
extramatrimoniales.
c) Cónyuge: su legítima cuando no existan descendientes o ascendientes es la mitad. La legítima del cónyuge
supérstite es la mitad de los bienes del causante comprende los propios y gananciales.
d) Nuero o nuera: la legítima del nuero o nuera, que permaneciere viudo y no tuviere hijos, o si los tuvo, no
sobrevivieren al tiempo en que se abrió la sucesión de sus suegros es la tercera parte de los bienes que
hubieren correspondido a su extinto esposo.
e) El concubino supérstite: hereda la mitad de los gananciales y sobre los bienes propios en partes iguales con
los hijos.
¿PORQUÉ LOS PARIENTES COLATERALES NO SE BENEFICIAN CON LA LEGÍTIMA?.
Porque no son forzosos, y la legítima es un derecho que establece la ley sólo a los forzosos.
¿CUÁLES ACCIONES RESTITUYEN LA LEGÍTIMA LESIONADA?.
La ley determina la porción legítima de los herederos forzosos, y para asegurarla, en caso de que el causante la
hubiese lesionado, les otorga los medios para defenderla, dado que un derecho desprovisto de protección carece de
todo valor jurídico.
Art.2606.- Cuando haya que completar la legítima de los herederos forzosos, la acción de reducción podrá ser
promovida contra los beneficiarios, a fin de que integren el valor que están obligados a restituir, según las reglas
precedentes. Esta acción podrá ser intentada en la misma medida contra el poseedor del inmueble donado, si lo
hubo a título gratuito del donatario. En este caso, el demandado podrá liberarse haciendo abandono del inmueble.
Una vez determinada la masa legitimaria se sabrá no solo la porción legitima de los herederos, como también si esta
ha sido afectada o no. En caso de que ello ocurra, los legitimarios disponen de la acción de reducción, que es la más
importante de las que ha establecido la ley para la defensa de la legítima. Abarca tanto las donaciones como los
legados. Y persigue el objeto de que quede intacta la porción legitimaria, dejando sin efecto los legados o las
donaciones que le afectan. La defensa de la legítima acordada por la ley puede ser ejercida por vía de acción o
excepción. La acción se plantea para recuperar los bienes donados, que han salido del patrimonio del causante, la
excepción se deduce para impedir la entrega de los legados que puedan reducir la porción legítima que corresponde.
BIENES COLACIONABLES.
La colación es un medio de mantener la igualdad de los coherederos forzosos que concurran a la sucesión, mediante
el cual, cualquiera de ellos que hubiere recibido bienes del causante, en vida de este, debe restituir su valor a la
masa hereditaria, salvo dispensa que el mismo hubiera hecho de acuerdo con la forma prevista por la ley.
Art.2547.- La colación comprende:
a) el valor de las donaciones que el causante hubiere hecho en vida a favor del heredero obligado a colacionar;
b) lo invertido por el causante para el establecimiento independiente de sus hijos, sea con motivo de matrimonio,
sea para permitirles explotar una empresa de carácter económico, y también para mejoras en sus bienes;

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c) las liberalidades encubiertas bajo la apariencia de actos a título oneroso, de los que resultó enriquecimiento;
d) el crédito cedido gratuitamente;
e) la obligación del heredero a favor del causante, que éste hubiere renunciado en forma desinteresada; y
f) lo pagado por el autor de los que no se debía al heredero, con ánimos de beneficiarle.
DONACIONES Y LEGADOS.
Art 2600 «Las disposiciones testamentarias y las donaciones entre vivos q menguaren la legítima, se reducirán a la
cuota disponible, a solicitud del heredero perjudicado, una vez abierta la Sucesión.
Los donatarios (no coherederos) y legatarios sufren reducciones hasta completar la legítima.
La acción de reducción prescribe a los 4 años.
El donatario solo debe restituir lo suficiente para completar la legítima
No confundir con la acción de colación que se ejerce también sobre las donaciones, pero ésta es contra los
COHEREDEROS y la misma prescribe a los 10 años.
ORDEN DE REDUCCIÓN.
Art.2755.- Cuando la sucesión es insolvente, los legados no pueden entregarse hasta que estén pagadas las deudas.
Si hay herederos forzosos, los legados sufren reducción proporcional, hasta dejar salvas las legítimas. No hay duda
alguna de que el testador puede disponer que la reducción se haga en un orden distinto al establecido, por la muy
simple razón de que si él puede privar del legado a una persona con solo omitirla en el testamento, tanto más podrá
dispones que lo cobre si quedan bienes luego de cubiertas las legitimas y pagados los otros legados.
Art.1226.- Se reputará inoficiosa la donación, cuyo valor excediere de la parte disponible del donante en la fecha de
su liberalidad. A este respecto se aplicarán los preceptos sobre la legítima.
Si la donación fuese una sola, no cabe duda que la misma debe ser atacada para obtener la restitución de lo donado,
pero si las donaciones fueren varias, efectuadas en forma sucesiva, como se precede? El código no lo dice pero es
doctrina que la acción de reducción debe dirigirse contra las últimas, siguiendo un orden cronológico inverso. Las
donaciones efectuadas simultáneamente, o sea en el mismo momento, tienen que ser reducidas a prorrata, como
los legados.

LECCIÓN 17
SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
CONCEPTO.
El testamento es un acto unilateral, exclusivamente personalísimo, solemne y revocable durante la vida del
disponente, desde que no produce efectos sino después de su fallecimiento, que por su unilateralidad no se
subordinen su validez a una voluntad receptiva de aceptación, desde que nadie está obligado a ser heredero.
CARACTERES. ACTO JURÍDICO FORMAL Y SOLEMNE, DISPOSICIÓN DE BIENES, INDIVIDUAL,
REVOCABLE.
• Acto Escrito: en Paraguay no existe el testamento verbal o nuncupativo. Según De Gásperi, no porque la
institución no sea recomendable, sino por la falta de probidad común de los testigos. Altas probabilidades de
fraude. Según Loysel «los testigos son como las campanas, que suenan como se las toquen»
• Solemne: En el sentido q debe reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para su validez; la
omisión de cualquiera de ellos, importa su nulidad.
• Personalísimo: el testamento debe ser expresión de la voluntad personal e intransferible del disponente; no
se admite para su otorgamiento mandatario alguno. Según Prayones «hoy día ha desaparecido el antiguo
testamento llamado «por comisario», en que se investía a una persona de ciertos poderes para distribuir sus
bienes»

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• Individual: El testamento no solamente es personal, sino también individual por cuanto sólo puede ser
otorgado por una persona. Según Prayones «en el antiguo derecho se conocía el testamento denominado
mutuo o mancomún, que era el que hacían recíproca o conjuntamente 2 personas a favor de la que
sobreviviera. Frecuente entre marido y mujer cuando no tenían descendientes»
• Unilateral: Se perfecciona con la sola expresión de la voluntad del testador, pero para producir sus efectos es
indispensable el consentimiento de la parte a la que el mismo afecta. El derecho queda abierto para el
beneficiario con el solo acto de disposición testamentaria, el cual ellos pueden repudiar si no lo quieren.
• Revocable: La irrevocabilidad del testamento es un derecho acordado al testador del cual no le está
permitido renunciar. Puede revocar hasta el último segundo de su vida, de ahí el nombre de acto de última
voluntad. Ver art. 2702 al 2710 CCP.
• Acto de disposición de bienes: como motivo principal, pero nada obsta que también pueda: reconocer hijos
extramatrimoniales, designación de albacea, nombramiento de tutores para sus hijos, etc. Art. 2708 «Toda
persona que haya cumplido 18 años puede disponer por testamento de la totalidad o parte de sus bienes…»
• Gratuito: no hay contraprestación del beneficiario
• Produce efectos después de la muerte: es válido desde su otorgamiento pero produce efectos a partir de la
muerte del causante. Art. 2702 «…El testamento no confiere a los instituidos ningún derecho actual hasta la
apertura de la sucesión»
CAPACIDAD: 18 AÑOS CUMPLIDOS AL MOMENTO DE FORMULAR TESTAMENTO.
Art.2608.- Toda persona que haya cumplido diez y ocho años puede disponer por testamento de la totalidad o parte
de sus bienes, conforme a las reglas de este Código.
Art.2609.- La ley del dominio del testador, al tiempo de otorgar testamento, rige su capacidad para testar. La validez
del contenido del testamento, se juzga según la ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo de su muerte .
INCAPACIDAD: DEMENTES. SORDOMUDOS QUE NO SEPAN LEER NI ESCRIBIR. OBJETO.
Art.2610.- Carecen de capacidad para testar los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito y los que al
tiempo de otorgar el testamento tuvieren alteradas sus facultades mentales.
-Son incapaces de testar los menores de 18 años domiciliados en el Paraguay.
-los sordomudos que no saben darse a entender por escrito
-los alterados mentales
-el intervalo lucido: nuestro código omite esta disposición porque está demostrado por la psiquiatría moderna que el
intervalo lucido no existe, y que si eventualmente se ofrece una remisión suficientemente cierta y prolongada, es
porque el enfermo ha sanado. El código no acepta que el enajenado mental pueda testar en lo que se ha dado a
llamar intervalos lucidos.
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGADOS.
Es la disposición del otorgante el testamento por la cual designa a una o más personas, para que a su fallecimiento le
sucedan en todo o en parte de sus bienes, con derecho a recogerla íntegramente en los casos previstos por la ley.
Pero nada obsta q también pueda: reconocer hijos extramatrimoniales, designación de albacea, nombramiento de
tutores para sus hijos, etc.
Art.2678.- La institución de herederos sólo puede ser hecha por testamento. Si éste no instituyere heredero, sus
disposiciones deberán cumplirse, y respecto del remanente de sus bienes se procederá como se ordena en
las sucesiones intestadas
Art.2679.- El testador debe nombrar por sí mismo al heredero. Si se refiere al que otro nombrara por encargo suyo,
la institución no valdrá. El heredero debe ser designado con palabras claras, que no dejen duda alguna sobre
la persona instituida. Si dejare incertidumbre entre dos o más personas, ninguna será tenida por heredero. Esta
disposición rige igualmente para los legados.
¿EN QUÉ INSTRUMENTO SE DESHEREDA?.
En el testamento. Desheredar; es la disposición testamentaria (sanción legal) por la cual el otorgante excluye de su
sucesión al heredero legítimo, por alguna de las causas previstas por la ley, que expresamente deberá indicar.
Art. 2499 «El testador puede privar de la herencia a un heredero por las siguientes causas:
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– Haber atentado contra la vida del autor


– Haber acusado al testado por delitos que merezcan pena privativa de libertad; y
– Por otras injurias graves
Art. 2500 «La desheredación deberá formalizarse, únicamente por medio de un testamento válido y las causas
alegadas por el testador deberán ser probadas en juicio.»

LECCIÓN 18
FORMA DE TESTAMENTOS.
Que el testamento debe ser otorgado por escrito es uno de los caracteres básicos, pero además tiene que contar con
las solemnidades requeridas por la ley. Este conjunto de exigencias a que se halla sometido, constituye la forma de
que debe encontrarse revestido el testamento para lograr su validez.
La forma del testamento, es el conjunto de los requisitos que la ley establece para poder expresarse válidamente la
última voluntad.
FORMAS ORDINARIAS Y ESPECIALES.
Art.2618.- Las formas ordinarias de testar son: el testamento ológrafo, el testamento por acto público y el
testamento cerrado, los cuales están sometidos a las mismas reglas en lo que concierne a la naturaleza y extensión
de las disposiciones que contengan, y tienen la misma eficacia jurídica.
Las formas especiales son:
a) por militares, las personas que acompañan y prisioneros.
b) por los que navegan buques de la Armada Nacional o buques mercantes de bandera paraguaya, y
c) en casos de epidemia
DIVERSAS CLASES DE TESTAMENTOS ORDINARIOS. CARACTERES Y REQUISITOS DE ESTOS TESTAMENTOS.:
- OLÓGRAFO.
Lo que caracteriza al testamento ológrafo es que debe estar escrito, firmado y fechado por la propia mano del
disponente.
Art.2628.- El testamento ológrafo debe ser totalmente escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador en
todas sus hojas. Si por mandato del otorgante, una parte del instrumento fuere de mano extraña, el acto será nulo.
Ahora bien, si en el testamento aparece alguna interlineación escrita, sin consentimiento del testador, esa
circunstancia no provoca su nulidad, pues de no ser así bastaría que cualquier interesado en hacerlo ineficaz
escribiera alguna clausula o palabra en el testamento para invalidarlo.
Art.2629.- El testamento ológrafo puede ser escrito en cualquier idioma, empleando los caracteres que le son
propios. Las cantidades y fechas pueden ser escritas con cifras.
Art.2630.- No es indispensable que las indicaciones del día, mes y año de la fecha, sean según el calendario; pueden
ser reemplazados por enunciaciones equivalentes que fijen de una manera precisa la fecha del testamento. La fecha
puede oponerse antes o después de la firma.
Art.2631.- Una fecha errada o incompleta puede ser considerada suficiente, cuando el vicio que presenta es el
resultado de una simple inadvertencia de parte del testador, y existen del propio testamento, enunciaciones y
elementos materiales para determinar la fecha de una manera cierta. El juez podrá, para apreciar el valor y fijar el
verdadero significado de las enunciaciones del testamento que rectifiquen la fecha, basarse en pruebas obtenidas
fuera del testamento.
Art.2632.- El testador puede dejar de indicar el lugar donde ha hecho el testamento, y el error en la indicación del
mismo no influirá en la validez del testamento.

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Art.2633.- Las disposiciones del testador escritas después de su firma deben ser fechadas y firmadas por él para que
puedan valer como disposiciones testamentarias.
Art.2634.- Cuando varias disposiciones están firmadas sin ser fechadas, y una última disposición tenga la firma y la
fecha, ésta hace valer las disposiciones anteriormente escritas, cualquiera que sea el tiempo.
Art.2635.- El testador no está obligado a redactar su testamento de una sola vez, ni bajo la misma fecha. Si escribe
sus disposiciones en épocas distintas, pueda datar y firmar cada una de ellas separadamente o poner en todas las
fechas y la firma, el día en que termine su testamento.
Art.2636.- El testamento puede ser redactado bajo la forma de una carta misiva o inserto en un libro doméstico.
Las noticias o enunciaciones relativas a disposiciones testamentarias, hechas en una misiva, por detalladas que
fueren, no constituyen testamento, si de ellas mismas no resultare lo contrario.
Art.2637.- El testador puede, si lo juzgare más conveniente, hacer autorizar su testamento con testigos, ponerle su
sello, o depositarlo en poder de un escribano, o usar de cualquiera otra medida que dé más seguridad de que es su
última voluntad.
Art.2638.- El testamento ológrafo, aun después de su protocolización, podrá ser impugnado por todos aquéllos a
quienes perjudique.
Existen dos etapas para impugnar el testamento ológrafo: la primera antes de su protocolización y la segunda con
posterioridad a ella.
En la primera etapa los interesados en que no se protocolice el testamento, solo después de reconocida la letra y
firma del testador por los testigos, podrán formular objeciones sobre el cumplimiento de las formalidades
prescriptas, cuestión que sustanciara por los tramites del incidente.
La segunda etapa, tiene lugar después que el Juez ordene la protocolización del testamento, la que se formalizara
por escritura pública.
- TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO.
El testamento por instrumento público debe ser otorgado por escritura pública, con las formalidades previstas por la
ley. A esta clase de testamento se le llama también abierto, autentico o solemne.
Art.2639.- El testamento por instrumento público debe ser otorgado ante un escribano y tres testigos residentes en
el lugar. No podrá autorizarlo el notario que fuere pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad
o afinidad inclusive, o cuyo consorte se hallare en el mismo caso.
Art.2641.- El testador deberá manifestar verbalmente sus disposiciones al escribano, en presencia de los testigos del
acto. En su defecto, le entregará un escrito firmado por él y declarando verbalmente, o si no hablare, bajo su firma,
en presencia de los testigos del acto, que dicho escrito contiene su última voluntad.
Art.2642.- El testamento expresará el lugar en que se le otorga, su fecha, el nombre, edad y domicilio de los testigos,
como también si fue dictado o redactado por el testador. El escribano dará fe de la identidad del testador si lo
conociere personalmente, o en su defecto, por declaración de dos testigos de su conocimiento.
Art.2643.- El testamento debe ser leído al testador y testigos que pueden además leerlo directamente y firmado por
el testador, los testigos y el escribano. Dos de los testigos del acto por lo menos deben saber firmar y uno de ellos lo
hará por quien no sabe hacerlo y el notario expresará esta circunstancia. Si el testador fuere sordo, o sordomudo
que sepa darse a entender por escrito, la lectura quedará suplida por la que él y los testigos verifique. Estos deben
ver al testador en todo el transcurso del acto, circunstancia que el escribano hará constar.
Art.2644.- Si el testador muriere antes de firmar el testamento, será éste de ningún valor, aunque lo hubiera
principiado a firmar. Si sabiendo firmar el testador, dijere que no lo suscribía por no saber hacerlo, el testamento
será de ningún valor, aunque esté firmado a su ruego por alguno de los testigos, o por otra persona.
Art.2645.- No sabiendo firmar el testador, puede hacerlo por él otra persona, o alguno de los testigos. En este último
caso, dos de los testigos, por lo menos, deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y no lo pudiere hacer, puede
firmar por él otra persona, o uno de los testigos. En este caso, dos de éstos por lo menos, deben saber firmar. El
escribano expresará la causa que impide al testador hacerlo.

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Art.2646.- Si el testador no pudiere expresarse en español, se requerirá la presencia de dos intérpretes que harán
la traducción de sus disposiciones al español, y el testamento, en tal caso, deberá escribirse en los dos idiomas. Los
testigos deben entender uno y otro idioma.
Art.2647.- El cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos precedentes debe constar en el cuerpo
mismo del testamento, bajo pena de nulidad. La lectura y suscripción del testamento se ejecutarán ante o por el
escribano en presencia de los testigos del acto, que deben ver al testador en todo momento, lo que se hará constar.
Art.2648.- Lo dispuesto en relación al escribano, se aplicará a los demás oficiales públicos que autorizaren un
testamento. Lo prescripto sobre instrumentos públicos y escrituras se aplica a los testamentos por acto público.
Art.2649.- El escribano o el oficial público, en su caso, los testigos que hayan intervenido en el testamento, los
intérpretes y los cónyuges de cualquiera de ellos o sus parientes dentro del cuarto grado, no aprovecharán de lo que
en el testamento se dispusiere a su favor.
- TESTAMENTO CERRADO.
Es el testamento escrito por el testador o por un tercero, a mano o a máquina, firmado por el disponente o si no
pudiere hacerlo, por un tercero, a su ruego, que el otorgante entrega al escribano, ante cinco testigos en sobre o
cubierta cerrado, expresándole que este contiene su testamento, en cuya envoltura debe levantarse un acta alusiva
a la manifestación formulada por el testador, la que debe ser firmada por este, los testigos y el escribano, la cual
debe ser trascripta en el protocolo del notario, a quien se encarga su conservación. Al testamento cerrado se lo
denomina también místico. Consta de 4 etapas:
a) La redacción de su texto y cierre del sobre o cubierta que lo contiene
b) Su entrega al escribano y el acta que se labra en la envoltura del testamento
c) Sellado y lacrado de esa envoltura y transcripción de la mencionada acta en el protocolo de escribano
d) Entrega del testamento al notario para su conservación.
Art.2650.- El testamento cerrado puede ser escrito en papel común por el testador u otra persona, a mano o a
máquina, y deberá ser rubricado en todas sus hojas y firmado por el otorgante. Si el testador no pudiere firmar,
deberá expresarse la causa y firmará una persona a ruego suyo. Son aplicables, en lo pertinente, a esta forma de
testar las disposiciones relativas al testamento ológrafo.
Art.2651.- El testador presentará y entregará al escribano su testamento en un sobre o cubierta cerrado en
presencia de cinco testigos domiciliados en el lugar, manifestando que dicho pliego contiene su testamento. El
escribano dará fe de la presentación y entrega, extendiendo el acta en la cubierta del testamento, que firmarán con
él, el testador y todos los testigos que puedan hacerlo. Por los que no lo hagan firmarán a ruego los otros testigos.
No deberán ser menos de tres los que sepan firmar por sí mismos. Si el testador no pudiere hacerlo por algún
impedimento sobreviniente, firmará por él otra persona.
Art.2652.- Al presentar su testamento, el testador declarará ante el escribano y los testigos, si está escrito y firmado
por él, manuscrito o a máquina, o escrito por otro y firmado por éste a su ruego. El escribano hará constar esta
circunstancia en el acta.
Art.2653.- El escribano deberá sellar y lacrar el pliego cerrado en el acto de la entrega de manera que no pueda
extraerse el testamento sin alterar el sello o romper la cubierta. Deberá asimismo transcribir en su protocolo el acta
extendida en la cubierta del testamento, acta que firmarán con él, el testador y los testigos.
Art.2654.- El testamento cerrado debe ser entregado en el mismo acto al escribano para su conservación.
LOS SORDO-MUDO-CIEGOS, ¿PUEDEN SER TESTIGOS EN LOS TESTAMENTOS?.
Art.2640.- El ciego podrá testar por acto público. No le será permitido al sordo, al mudo y al sordomudo que no
sepan darse a entender por escrito. Si lo supieren, deberán ajustarse a lo que determina este Código.
La capacidad del ciego para testar por acto público se debe a que no le afecta impedimento alguno para dictar sus
disposiciones al escribano, ni para escuchar la lectura del testamento. También tiene capacidad para testar por acto
público el sordo y el mudo y el sordomudo que sepan darse a entender por escrito.
Art.2655.- El sordo puede otorgar testamento cerrado. El que no sabe leer no puede testar en esa forma. El que sepa
escribir aunque no pueda hablar, puede otorgar testamento cerrado. El testamento debe estar escrito y firmado de
su mano y la presentación al escribano y testigos la hará escribiendo sobre la cubierta que aquél pliego contiene su
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testamento, observándose en los demás las prescripciones establecidas para esta clase de testamento.
No se refiere solo al sordo, sino que es una regla general el que no sabe leer no puede otorgar testamento cerrado.
La razón del precepto es elemental; si el testador no sabe leer, no estar cierto de que el papel de que fuese portador,
para ser presentado al escribano, es contentivo de sus últimas voluntades. Esta aptitud debe tenerla el testador en el
momento de la presentación del testamento al notario y de la redacción del acta de suscripción.
El sordo que sepa leer es capaz de otorgar testamento cerrado, pudiendo, imponerse por la lectura del pliego que a
su solicitud otro hubiera escrito, y declarar a viva voz al escribano, al tiempo de presentarle la hoja contentiva de sus
últimas voluntades que ese es su testamento, no habría porque privarle del ejercicio de tal derecho.
El mudo que sabe escribir puede otorgar testamento cerrado. Las exigencias que se deben cumplir son las siguientes:
a) El testamento debe estar escrito a mano y firmado por el testador
b) La presentación al escribano y testigos la hará el testador escribiendo sobre la cubierta del pliego cerrado
que este contiene su testamento
c) Se labrará en la misma cubierta el acta
d) Se debe lacrar y sellar por el escribano el pliego cerrado
e) El notario tiene que transcribir en su protocolo el acta extendida en la cubierta del testamento
f) El testador debe entregar el testamento al escribano para su conservación
El ciego no pudiendo leer no puede otorgar testamento cerrado, porque es imprescindible que el testador tenga la
seguridad de que el contenido del sobre constituye su voluntad. Empero si el testamento hubiera sido redactado en
Braille no habría obstáculo de admitir su validez
CLASES DE TESTAMENTOS ESPECIALES. CARACTERES, REQUISITOS. PLAZO DE VIGENCIA:
Son los otorgados en situaciones excepcionales, sin formalidades establecidas para los testamentos ordinarios, y
cuya vigencia se halla limitada por un breve periodo de tiempo, salvo el otorgado en caso de epidemia. Ellos son:
- TESTAMENTO MILITAR.
Art.2656.- Los militares que formaren parte de una expedición o se hallaren en un cuartel, guarnición, o
destacamento en lugar alejado de una población, en que no haya escribano, o situado fuera de la República, y las
personas agregadas a esas fuerzas, como asimismo los prisioneros podrán testar ante un auditor de guerra, un
capellán, un oficial de grado no inferior al de capitán, o a un asimilado de igual jerarquía. Si el que desea testar se
hallare en un puesto o destacamento, podrá hacerlo ante el jefe de él, aunque fuere de grado inferior. Si el que
quiere otorgar testamento se hallare enfermo o herido podrá hacerlo ante el médico que lo asista.
En tiempo de guerra o de paz, no es necesario para el testamento militar que se haya hecho en tiempo de guerra,
hay puestos militares en territorios lejanos y en fronteras interiores o expuestas a ataques que deben autorizar esa
clase de disposiciones.
Pueden testar en esta forma:
a) Los militares que forman parte de una expedición o se hallaren en un cuartel, guarnición o destacamento
alejado de una población en que no haya escribano o situado fuera de la república
b) Las personas agregadas a esas fuerzas
c) Los prisioneros
El testamento se otorga ante:
a) Un auditor de guerra, un capellán, un oficial de grado no inferior al de capitán, sea de carrera o asimilado.
b) Quien se encuentre en un puesto o destacamento, podrá hacerlo ante su jefe, aunque fuera de grado
inferior al de capitán
c) El que esté enfermo o herido podrá testar ante el médico que lo asista.
Art.2657.- El testamento se hará por escrito en presencia de dos testigos y expresará lugar y fecha en que se otorga y
todas las indicaciones necesarias para identificar al testador. Consignará asimismo, el estado de éste, si estuviere
enfermo o herido. El testamento deberá ser firmado por el otorgante, por la persona ante quien se extiende y los

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testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar se lo hará constar y firmará por él uno de los testigos, de los cuales
uno al menos debe saber firmar. Los testigos deben tener diez y ocho años cumplidos.
Art.2658.- Si el testador falleciese antes de los noventa días subsiguientes a aquél en que hubieren cesado con
respecto a él las circunstancias que lo habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiere sido
otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este plazo, su testamento caducará.
Art.2659.- En caso de fallecimiento del otorgante, el testamento deberá ser remitido al Ministerio de Defensa
Nacional por vía jerárquica correspondiente, para ser enviado al juez del último domicilio del testador a los efectos
de su protocolización. Si no se conociere éste, se lo remitirá para el mismo fin al juez de turno a la capital.
- TESTAMENTO MARÍTIMO.
Art.2660.- Los que naveguen en un buque de guerra de la armada nacional podrán testar ante el comandante del
buque, o su segundo, y tres testigos. El testamento debe ser fechado. Se extenderá un duplicado con las mismas
firmas que el original. El testamento será custodiado por el capitán de la nave, y se hará mención de él en el diario
de navegación.
Ante el riesgo de producirse un desenlace fatal durante la navegación en buques de la Armada Nacional o en barcos
mercantes de bandera paraguaya.
Se otorga al Comandante del buque o su segundo y tres testigos. Debe ser escrito y fechado. Vale decir debe estar
firmado por el testador, el autorizante y tres testigos, dos de los cuales por lo menos debe saber hacerlo si el
testador no supiere o no pudiere firmar, otra persona o uno de los testigos podrá firmar por él, conforme a las
disposiciones legales citadas, pese a que la ley no mencione quienes deben suscribirlo. Además debe ser hecho por
duplicado con las mismas firmas que el original. El testamento será custodiado por el capitán del barco hasta su
entrega a la autoridad que corresponda y tiene que hacer mención del mismo en el diario de navegación.
Art.2661.- Si el buque, antes de volver a la República, arribare a un puerto en que haya un agente diplomático o
consular paraguayo, el comandante le entregará un ejemplar del testamento, y dicho agente lo remitirá al Ministerio
de Relaciones Exteriores, para los efectos dispuestos respecto del testamento militar. Si el buque volviere a la
República, lo entregará al Comando de la Armada para que, a iguales efectos, lo remita al Ministerio de Defensa.
Art.2662.- En los buques mercantes de bandera paraguaya se podrá testar en la misma forma que en los buques de
la Armada Nacional.
Art.2663.- El testamento hecho en buque de la Armada Nacional o de la marina mercante no valdrá sino cuando el
testador falleciere antes de desembarcar o antes de los noventa días subsiguientes al desembarco. No se tendrá por
desembarco el bajar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque.
Art.2664.- El testamento no será válido si en la fecha en que se le otorgó el buque se hallaba en puerto donde
hubiere cónsul de la República. Serán nulos los legados hechos en testamento marítimo a los oficiales del buque, si
no fueren parientes del testador.
Art.2665.- Los militares embarcados en un buque del Estado para una expedición, pueden otorgar testamento militar
o marítimo.
- TESTAMENTO EN CASO DE PESTE.
Art.2666.- Si en caso de epidemia grave no hubiere en una población escribano ante el cual pueda otorgarse
testamento, podrá hacerse ante un miembro de la Junta Municipal, un sacerdote o el Director del Hospital o Centro
de Salud.
El testamento otorgado conforme a esta disposición es asimilado al hecho por instrumento público, con todas las
formalidades establecidas para esta clase de testamento, y como tal no caduca después de un breve lapso de haber
desaparecido la causa durante la cual se efectuó. Lo único que varía es el autorizante: en lugar del escribano, actúa
una de las personas mencionadas en la norma.
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. NOCIONES GENERALES.
Son aquellas incluidas en los testamentos
-Institución de Herederos
-Sustitución de Herederos
-Desheredación
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-Legados
-Institución de Albacea
Art.2615.- Es igualmente nula toda disposición subordinada a condición o cargo legal o físicamente imposible, o
contraria a las buenas costumbres.
Es importante aclarar que no se anula el testamento todo, sino la disposición o disposiciones subordinadas a una
condición imposible o contraria a las buenas costumbres.
Art.2622.- La inobservancia de una formalidad prescripta para la validez de un testamento causa la nulidad de éste
en todo su contenido. También causa su nulidad el cumplimiento irregular o incompleto de la formalidad exigida. La
nulidad de alguna de las disposiciones o de la institución de herederos, no invalida las otras.
Art.2616.- Toda disposición testamentaria caducará si el beneficiario de ella falleciere antes del testador.
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS. CONCEPTO.
La institución de herederos es la disposición del otorgante del testamento por la cual designa a una o más personas
para que a su fallecimiento le sucedan en todo o parte de sus bienes, con derecho a recogerla íntegramente en los
casos previstos por la ley.
CONDICIONES. DESIGNACIÓN EN EL TESTAMENTO. IDENTIDAD.
Art.2678.- La institución de herederos sólo puede ser hecha por testamento. Si éste no instituyere heredero, sus
disposiciones deberán cumplirse, y respecto del remanente de sus bienes se procederá como se ordena en
las sucesiones intestadas.
Art.2679.- El testador debe nombrar por sí mismo al heredero. Si se refiere al que otro nombrara por encargo suyo,
la institución no valdrá. El heredero debe ser designado con palabras claras, que no dejen duda alguna sobre
la persona instituida. Si dejare incertidumbre entre dos o más personas, ninguna será tenida por heredero. Esta
disposición rige igualmente para los legados.
Art.2613.- Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. Este no puede
delegarlas ni dar poder a otro para testar, ni dejar ninguna de sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
Art.2614.- Toda disposición a favor de persona incierta es nula, a menos que por algún evento pudiere ser
determinada.
INSTITUCIÓN EN EL REMANENTE.
Art.2682.- El heredero instituido en cosas ciertas o inciertas determinadas por su género, o cantidad, es tenido
solamente por legatario. La disposición testamentaria por la cual el testador da a una o muchas personas, la
universalidad de los bienes que deja a su muerte, importa instituir herederos a las personas designadas, aunque
según los términos del testamento, la disposición se encuentre restringida a la nuda propiedad, y se haya concedido
separadamente el usufructo a otra persona.
Art.2683.- La institución puede hacerse a favor de varias personas conjuntamente, o con designación de fracciones.
En el primer caso heredan por partes iguales.
Art.2684.- Cuando el testador ha instituido uno o varios herederos limitando la institución a una fracción de
la herencia, o a varias separadas que, unidas no absorben toda la sucesión, la parte restante corresponde a los
sucesores legítimos.
Art.2685.- Si los herederos instituidos deben ser, según la voluntad del testador, los únicos herederos, y cada uno de
ellos es instituido por una fracción, sin que éstas reunidas absorban toda la herencia, se las aumentará
proporcionalmente. Si, en el mismo caso, las fracciones de cada uno, unidas exceden el total de la herencia, se las
reducirá en la misma [Link].2686.- Cuando el testador ha instituido varios herederos por fracciones, y otros sin
indicación de ellas, estos últimos recogen la parte que ha quedado disponible. Si las fracciones determinadas
absorben la herencia, se reducirán proporcionalmente, de modo que cada uno de los herederos instituidos sin
indicación de fracción, reciba tanto como el heredero de la fracción menor.
Art.2687.- Cuando algunos de los herederos son instituidos por una única fracción, se aplicarán a ésta las
disposiciones precedentes.
Art.2688.- Si varios herederos son instituidos de manera que excluyan la sucesión legítima, y uno de ellos faltare
antes o después de la apertura de la sucesión, su porción hereditaria acrecerá a los otros herederos en la proporción
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de sus partes. Si se instituyeren conjuntamente algunos herederos a una parte hereditaria común, el acrecimiento
tiene lugar entre ellos. Si en la institución de heredero no se ha dispuesto sino de una parte de la herencia, y la
sucesión legítima se ha abierto sobre la restante, no procederá el acrecimiento entre los herederos instituidos, sino
cuando lo han sido conjuntamente. El testador puede prohibir el acrecimiento.
Art.2689.- El heredero o los herederos instituidos conjuntamente en una fracción, recibirán toda la herencia si no
existieren sucesores legítimos y ésta hubiere de ser considerada vacante.
Art.2690.- Las disposiciones testamentarias a favor de personas inciertas o colectivamente designadas, serán nulas.
Las hechas a favor de los pobres, se consideran otorgadas a favor de las instituciones de beneficencia y asistencia
social designadas por el juez. Las disposiciones de bienes a favor del alma del testador importarán la aplicación de
éstos en sufragios y limosnas, que quedarán a cargo de los ministros de su culto.
DERECHOS DEL HEREDERO INSTITUIDO.
Art.2680.- Los herederos instituidos gozan, respecto de terceros, y entre sí, de los mismos derechos que los
legítimos. Podrán ejercer las acciones que correspondieren al heredero intestado y al causante, aun antes de tomar
la posesión de los bienes hereditarios; pero no están obligados a colacionar las donaciones que les hubiere hecho el
testador por actos entre vivos, si no fueren descendientes de él, o lo dispusiere el testamento.
PRETERICIÓN DEL HEREDERO FORZOSO.
La preterición en el derecho sucesorio es la omisión de uno o más herederos forzosos en el testamento.
Art.2681.- La preterición de alguno de los herederos forzosos que viven o están concebidos en el momento de la
apertura de la sucesión anula la institución del heredero, pero valdrán las otras disposiciones del testamento, salvo
lo dispuesto sobre la porción legítima. Si la preterición fuere de un heredero renunciante, o excluido por indigno,
será válida la institución testamentaria.
SUSTITUCIÓN. CONCEPTO.
Es una figura jurídica mediante la cual, el testador instituye como heredero a una persona y al propio tiempo,
designa a otra en reemplazo de aquella.
Art.2691.- El derecho de instituir un heredero, no importa el derecho de dar a éste un sucesor. El testador puede
sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes que él, no quisiere o no pudiere aceptar la
herencia.
FORMA PERMITIDA.
Sustitución Fideicomisaria
Art.2691.- El derecho de instituir un heredero, no importa el derecho de dar a éste un sucesor. El testador puede
sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes que él, no quisiere o no pudiere aceptar la
herencia.
Esta 1ra. Parte consagra la prohibición al testador de instituir un heredero, y al mismo tiempo disponga que a su
muerte, luego de recibida la herencia por el instituido, le suceda la persona que él también designe.
Ejemplo: causante designa a Juan y dispone q a su fallecimiento le suceda Pedro.
De esta manera, la ley impide q el testador dé un heredero a su heredero.
Caracteres:
– Doble institución testamentaria (Instituido y sustituto)
– Obligación de conservar los bienes (para el instituido) para que pasen al sustituto
– Orden sucesivo, dado que éste (sustituto) entrará a recoger la herencia después del fallecimiento
del instituido.
Sustitución Vulgar
Art. 2691 «El derecho de instituir un heredero no importa el derecho de dar a éste un sucesor. El testador puede
sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes que él, no quisiere o no pudiere aceptar la
herencia.»
No es más q una 2da. Institución para el caso q no tenga lugar la 1ra.; no trastorna el orden de las sucesiones, ni
tiene propiedades inertes, ni el dominio en suspenso.
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Es una previsión adoptada por el testador para asegurarse un heredero, para el caso que un instituido fallezca antes
de él, no pueda o no quiera aceptar la herencia, de suerte que ésta no quede vacante.
Art.2692.- Podrán ser sustituidas dos o más personas por una sola, y asimismo, una sola por dos o más personas.
Cuando el testador sustituye recíprocamente los herederos instituidos en partes desiguales, tendrán éstos en la
sustitución las mismas partes que en la institución, si el testador no ha dispuesto lo contrario. El sustituto se
entiende también serlo del heredero nombrado en primer lugar.
Admitida la sustitución vulgar por nuestro código, el artículo contempla las diversas formas:
- Varios sustitutos de un instituido o un sustituto de varios instituidos
- Sustitución de instituidos con asignación de partes desiguales
- Sustitución del sustituto
DESHEREDACIÓN. CONCEPTO.
La desheredación es la disposición testamentaria por la cual el otorgante excluye de su sucesión al heredero
legítimo, por alguna de las causas previstas por la ley, que expresamente deberá indicar.
CARÁCTER. CONDICIONES.
- Es una sanción civil que importa la exclusión del heredero que ha incurrido en una o más de las causales
establecidas.
- Los descendientes del desheredado concurren a la sucesión del causante por derecho propio sin necesidad
de invocar el derecho de representación, recibiendo en conjunto la hijuela que hubiera correspondido al
desheredado.
- El perdón del causante hace desaparecer la desheredación
- Debe ser expresada por el causante en testamento valido y con mención de la cusa
- El desheredado carece de llamamiento hereditario ab initio
- Las causales pueden sobrevenir después del fallecimiento del causante
- Se da solo en la sucesión testamentaria
- Puede ser pedida por todos los interesados
CAUSALES DE DESHEREDACIÓN.
Art.2499.- El testador puede privar de la herencia a un heredero por las siguientes causas:
a) haber atentado contra la vida del autor;
b) haber acusado al testador por delitos que merezcan pena privativa de libertad; y
c) por otras injurias graves
Art.2500.- La desheredación deberá formalizarse, únicamente, por medio de un testamento válido y las causas
alegadas por el testador deberán ser probadas en juicio.

LECCIÓN 19
LEGADOS. CONCEPTO.
Es un acto de liberalidad, consignado en el testamento, a favor del beneficiario sobre bienes determinados o a
determinarse, existentes o no entre los bienes q componen la herencia.
«Es una disposición testamentaria por la cual se llama al beneficiario a uno o más objetos singulares que existan en
la herencia, o que el heredero debe adquirir»
Caracteres:

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• Acto de liberalidad
• Otorgamiento por Testamento
• Versa sobre bienes particulares, por lo tanto el legatario es un sucesor a título particular, diferenciándose del
heredero que lo es a título universal.
OBJETO. PRINCIPIO GENERAL.
Art. 2711 «Pueden ser objeto de legados todas las cosas y derechos que estén en el comercio, inclusive las que no
existan todavía, pero que se espera q lleguen a existir. Pueden, además, ser legados los sepulcros desocupados, la
correspondencia y los objetos q constituyan recuerdos personales o de familia.»
Ejemplo: La cosecha de trigo de la próxima zafra, las crías de ganado del mes febrero próximo….etc.
LEGADO DE COSAS AJENAS.
Art. 2712 «El legado de cosa cierta y determinada es nulo si ella no pertenece al testador en el momento de la
apertura de la sucesión, haya o no sabido que la cosa no le pertenecía.»
Pudo no pertenecer al testador al momento del otorgamiento del testamento, pero si le pertenece a su
fallecimiento, el legado es totalmente válido.
DE CONDOMINIO.
Art. 2713 «El legado de cosa q se tenga en comunidad con otro, valdrá sólo como transmisión de los derechos del
testador. Si la cosa legada estuviere comprendida en una masa patrimonial común a varios, valdrá como legado de
cantidad por el valor de la parte que pertenecía al testador, a menos que éste resolviere otra cosa.»
«El legatario reemplaza al condómino. Interviene en la división. Recibe o no recibe el todo o parte material del bien.
Recibe el valor en caso de adjudicación a otros. O no recibe nada, si la cota del testador estaba absorbida por
hipotecas, contribuciones de conservación y mejoras»
DE BIENES GANANCIALES.
Art. 2713 «El legado de cosa q se tenga en comunidad con otro, valdrá sólo como transmisión de los derechos del
testador. Si la cosa legada estuviere comprendida en una masa patrimonial común a varios, valdrá como legado de
cantidad por el valor de la parte q pertenecía al testador, a menos q éste resolviere otra cosa.»
Aquí hay legado de valor no de parte indivisa.
El legado de cosa que se tiene en comunidad con otro, vale sólo por la parte de que es propietario el testador.
DE COSAS GRAVADAS.
Art. 2715 «Si la cosa legada estaba empeñada o hipotecada antes o después del testamento, o gravada en usufructo,
servidumbre, u otra carga real, el heredero no está obligado a liberarla de las cargas q la gravan»
Art. 2772 «La afectación de la cosa legada por derechos reales no causa la revocación de la liberalidad, pero pasa al
legatario con el gravamen impuesto»
COSA INDETERMINADA.
Art. 2716 «El legado de cosa indeterminada, pero comprendida en algún género o especie determinada por su
naturaleza, es válido, aunque no haya cosa de ese género o especie en la herencia. La elección será del heredero,
quien cumplirá con dar una cosa que no sea de la calidad superior o inferior, teniendo en consideración el capital
hereditario, y las circunstancias personales del legatario. Si el testador dejare expresamente la elección al heredero o
al legatario, podrá el heredero en el primer paso dar lo peor, en el segundo, el legatario podrá escoger lo mejor.»
CLASES: PUROS Y SIMPLES. TÉRMINO.
• Puros y Simples (lo normal, lo habitual)
• Termino
– Condicional:
– Con cláusula de no enajenar
– De deudas
– De créditos
– De alimentos
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CONDICIONAL.
Art. 2731 «Los legado subordinados a una condición suspensiva o a un término incierto no son adquiridos por los
legatarios, sino desde que se cumpla la condición o se fije el término.»
Condición Suspensiva: evento futuro q puede ocurrir o no. Ej.: Lego a Juan 10.000 si su hijo Pedro se recibe de
abogado dentro de 6 años
Término Incierto: evento futuro q se producirá necesariamente, donde no sabemos él cuando. Ej.: Lego a Juan
10.000 en el caso que su hijo Pedro fallezca.
CON CLÁUSULA DE NO ENAJENAR.
Art. 2740 «Si se lega una cosa con prohibición de enajenarla, y la enajenación no compromete ningún derecho de
tercero, la cláusula se tendrá por no escrita»
O sea, no se puede enajenar la cosa legada, si compromete el derecho de un tercero. Normalmente se puede
enajenar, pero si esa enajenación compromete un derecho de tercero no se puede.
Ejemplo: Sería el caso de que el testador lega a Juan un inmueble con la condición de pagar una renta vitalicia a
Pedro. Entonces si en ese legado se inserta un cláusula de no enajenar, la misma es totalmente válida ya que su
enajenación estaría comprometiendo un derecho de tercero (Pedro)
«La condición de no enajenar es ilícita y se la tendrá por no escrita. Se quiere evitar los inconvenientes del dominio
inalienable, que significa sustraer la cosa de la circulación económica»
DE DEUDAS.
Art. 2743 «El legado de deuda, a uno de los deudores solidarios, si no es restringido a la parte personal del legatario,
causa la liberación de los deudores»
Es perdonarle la deuda, a eso se refiere. Concuerda con el art. 511 q dice «La obligación solidaria perderá su carácter
en caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad, consintiendo dividir la deuda entre cada uno de los
deudores. Pero si renunciare a la solidaridad en provecho de uno o de algunos de los deudores, la obligación
continuará siendo solidaria para los otros, con deducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado de la
solidaridad»
DE CRÉDITOS.
Art. 2745 «El legado de un crédito del testador comprende sólo la deuda subsistente y los intereses a su muerte. El
heredero no es responsable de la insolvencia del deudor. El legatario tiene todas las acciones que tendría el
heredero»
Claro, el testador le deja a su favor un crédito (plata que le debían), consistente en el capital más los intereses a su
muerte. Si el deudor no le paga, los herederos no responden. El legatario tiene las acciones para procurar su cobro al
deudor.
DE ALIMENTOS.
Art. 2749 «El legado de alimentos comprende la educación correspondiente a la condición de legatario, la
alimentación, vestido, habitación y la asistencia en las enfermedades hasta la edad de 18 años, si el legatario no
estuviere imposibilitado para procurarse los alimentos. En caso contrario, el legado durará por la vida del legatario»
En principio si es menor de edad dura hasta los 18, pero si luego de ello estuviere imposibilitado (enfermedad,
capacidad especial, etc.) durará toda la vida. Si desaparece la causal de imposibilidad (se cura, encuentra trabajo,
gana la lotería.) la prestación debe cesar.
ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN.
Art. 2731 «Los legados subordinados a una condición suspensiva o a un término incierto no son adquiridos por los
legatarios, sino desde que se cumpla la condición, o se fije el término.»
El legatario adquiere el legado cuando se cumpla la condición, si el legatario muere antes de cumplida o no se
cumple, entonces el legado caduca. No va a sus herederos ya que nunca se perfeccionó. O sea, yo no te doy el
derecho hasta tanto se cumpla la condición o el término.

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Art. 2732 «Si una condición suspensiva o un término incierto es puesto, no a la disposición misma, sino a la ejecución
o pago del legado, éste debe considerarse como puro y simple respecto a su adquisición y trasmisión a los herederos
del legatario.»
Acá el legado se perfecciona, ya que se lo considera como puro y simple, ya que la condición o término no afecta la
disposición misma, sino sólo la ejecución o pago del legado. Por lo tanto, el legatario ya adquiere el derecho, el que
se hará efectivo para él o sus herederos al cumplirse la condición o término.
Condición Suspensiva: Se lega a Juan 10.000, q se le entregará si su hijo se recibe de abogado en un tiempo
determinado
Término incierto: Se lega a Pedro 10.000, que se le pagará cuando muera Diego.
Al mencionar «que se le entregará, que se le pagará» estamos aplicando la condición y término a la ejecución. O sea,
yo te doy el derecho, pero la ejecución del mismo la difiero al tiempo de cumplimiento de la condición o término.
ACEPTACIÓN.
Art. 2765 «El legado caduca por haberlo repudiado el legatario. Se presume aceptado el legado mientras no conste
lo contrario. El heredero puede exigir que el legatario opte dentro del plazo de 30 días. Se considera aceptante al
legatario que no manifiesta su opción dentro de ese plazo.»
OBLIGACIÓN DE PEDIR LAS COSAS.
Art. 2727 «El legatario no puede tomar la cosa legada sin pedirla al heredero, o al albacea encargado de cumplir con
los legados. Los gastos de entrega son a cardo de la sucesión.»
El legatario es desde la apertura de la sucesión propietario del legado pero su posesión se defiere.
GASTOS DE ENTREGA.
Art. 2727 «El legatario no puede tomar la cosa legada sin pedirla al heredero, o al albacea encargado de cumplir con
los legados. Los gastos de entrega son a cargo de la sucesión.»
ORDEN DE PAGO DE LOS LEGADOS.
Art.2753.- Si los bienes de la herencia, o la porción de que puede disponer el testador, no alcanzaren a cubrir los
legados, se observará lo siguiente: las cargas comunes se sacarán de la masa hereditaria, enseguida se pagarán los
legados de cosa cierta, después los hechos en compensación de servicios, y el resto de los bienes, o de la porción
disponible, en su caso, se distribuirá a prorrata entre los legatarios de cantidad.
LEGADOS DE PREDIOS Y EDIFICACIÓN ULTERIOR, DE HACIENDA, DE BENEFICENCIA.
Art.2721.- Si la cosa legada fuere un predio, los nuevos terrenos y edificios que el testador le haya agregado después
del testamento no se comprenden en el legado. Si lo nuevamente agregado formare con lo demás, al tiempo de
abrirse la sucesión, un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio
en su estado anterior, sólo se deberá al legatario el valor del predio, y si valieren menos, se deberá todo ello al
legatario, con el cargo de pagar el valor de las agregaciones, plantaciones o mejoras.
Art.2722.- Si se legare parte de un fundo, o uno contiguo a otro del testador, se entienden legadas las servidumbres
de tránsito y acueducto necesarias para su goce o cultivo.
Art.2723.- Si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encontrare en ella, no se entenderán
comprendidos en el legado sino los muebles que forman el ajuar de la casa y que se encuentran en ella; y asimismo,
si se legare un fundo rural, sólo se entenderá que el legado comprende las cosas que sirven para su cultivo y
beneficio y que se encuentren en él.
GARANTÍA DEL HEREDERO.
Este punto se refiere a la eventual garantía que podría requerirse a los herederos por bienes afectados de evicción.
La evicción es cualquier turbación, privación o pérdida que sufra el adquirente en el derecho transmitido. Cuando
hablamos de Garantía de evicción nos referimos a la garantía que ofrece la parte que entrega el bien en un contrato
oneroso, de que el adquirente no será turbado en su derecho.
Art. 2737 «El legatario de cosa determinada no tiene derecho a la garantía de la evicción; pero si el legado fuere de
cosas sólo determinadas por su género, o de varias cosas legadas bajo alterativa, sucedida la evicción, puede
demandar otra cosa de la especie indicada en la alternativa.»

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Ese derecho al que se refiere es el derecho a exigir a los herederos que satisfagan la garantía en caso de turbación.
Por el 1759 se deduce que la trasmisión a título gratuito de bienes, no genera responsabilidad por evicción.
COSA CIERTA. COSA INDETERMINADA Y ALTERNATIVA.
Cosa determinada o cierta: Sin garantía. Ej.: El caballo Alicante. Si otro tiene mejor derecho sobre el caballo Alicante
yo no puedo reclamar.
Cosa determinada por su género o indeterminada: No hay garantía pero sí posibilidad de cambio. Si me
corresponde «un caballo» y el que me dan es reivindicado por una persona con mejor derecho, puedo pedir a los
herederos q me cambien el caballo.
Varias cosas alternativas: No hay garantía pero sí posibilidad de cambio. Si me corresponde 1 caballo ó 1 vaca y el
caballo que elegí es reivindicado nuevamente, puedo pedir que me entreguen la vaca.
REPUDIACIÓN.
Art. 2765 «El legado caduca por haberlo repudiado el legatario. Se presume aceptado el legado mientras no conste
lo contrario…»
Art. 2766 «Después de aceptado el legado no puede repudiárselo por las cargas que lo hicieron oneroso»
Art. 2767 «No puede repudiarse una parte del legado y aceptarse otra…»
Art. 2769 «Los acreedores del legatario pueden aceptar el legado q él hubiere repudiado, dentro de los 30 días de la
renuncia»
CADUCIDAD.
La caducidad torna ineficaz al legado, por causas extrañas a la voluntad del testador
«La caducidad se produce como resultado de circunstancias independientes de la voluntad del testador, a las cuales
la ley les imputa el significado de extinguir la disposición testamentaria»
PREMUERTE DEL DONATARIO. PÉRDIDA Y ENAJENACIÓN DE LA COSA ANTES DE LA MUERTE DEL
TESTADOR.
Art. 2763 «El legado caduca cuando el legatario muere antes que el testador, o cuando la adquisición del legado está
subordinada a una condición suspensiva o a un término incierto, y el legatario muere antes del cumplimiento de la
condición o del vencimiento del término, a menos que del testamento resultare que el legado era extensivo a los
herederos»
Ej.: Si el legado se hiciere a Pedro, bajo la condición de recibirse de abogado, y fallece antes de obtener ese título, el
legado caduca»
INCUMPLIMIENTO DEL CARGO.
Art. 2764 «El legado caducará cuando no se cumpliere la condición suspensiva a que está subordinado»
Esta disposición se refiere al mismo tipo de condición referida en el art. 2764.
Ej.: Si el legado se hiciere a Pedro, bajo la condición de recibirse de abogado, y éste abandona la carrera, el legado
caduca»
DERECHO DE ACRECER. CONCEPTO.
Es el derecho concedido al legatario a quien se otorga el legado sobre un objeto, conjuntamente con otros, para
aprovecharse de la parte que habría correspondido a uno o más colegatarios, que no llegaren a recoger el beneficio
que les fuera acordado por el testador.
REQUISITOS: UNIDAD DE LA COSA. PLURALIDAD DE PERSONAS. NO ASIGNACIÓN DE PARTE.
VOLUNTAD DEL TESTADOR.
• Unidad de la cosa (versará sobre un solo objeto)
• Pluralidad de personas (asignado a más de una persona)
• No asignación de parte
• Voluntad del testador
Art. 2760 «Las disposiciones del testador prevalecen sobre las normas relativas al acrecimiento de los legados»

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LECCIÓN 20
CAPACIDAD PARA SUCEDER POR TESTAMENTO.
Art. 2696 «Toda persona física o jurídica que existiere en el momento de la muerte del testador podrá recibir bienes
por testamento. Los que sólo estén concebidos podrán adquirirlos también a condición de que nazcan con vida.»
Art. 2697 «El testador puede dejar legados con el fin de crear fundaciones o asociaciones»
INCAPACIDADES.
Art. 2698 «Los tutores no podrán recibir beneficio alguno en virtud del testamento de los incapaces que fallecieren
bajo su guarda, y aun después de haber ésta cesado, si no se aprobaren las cuentas de su administración. Este
artículo no comprende a los herederos forzosos que son o han sido tutores del causante.»
Art. 2699 «El marido de la viuda que se haya vuelto a casar y que conserva la patria potestad de sus hijos del anterior
matrimonio, es incapaz de recibir liberalidades por el testamento de los hijos menores de ella.»
Art. 2700 «Son incapaces de suceder y recibir legados los confesores del testador en su última enfermedad, sus
parientes dentro del cuarto Grado, siempre que no los fueren del testador; las iglesias en que desempeñaren su
ministerio, con excepción de la parroquial del otorgante y las comunidades a que aquéllos pertenecieren.»
Art. 2701 «Toda disposición a favor de un incapaz de recibir por testamento es de ningún valor, ya se disimule bajo la
forma de un contrato oneroso, o ya se haga bajo el nombre de personas interpuestas. Son reputadas personas
interpuestas los ascendientes y descendientes, y el cónyuge del incapaz. El fraude a la ley puede probarse por todo
género de pruebas. Los poseedores serán considerados de mala fe.»
ALBACEA.
Se llama albacea a la persona nombrada por el testador para ejecutar las disposiciones insertas en su testamento.
Art. 2776 «El testador puede nombrar una o más personas encargadas del cumplimiento de sus disposiciones
testamentarias» o sea, es el encargado de cumplir las disposiciones testamentarias
NATURALEZA JURÍDICA.
• Teoría del Mandato
Mandato recibido del testador. Pero existen muchas diferencias:
• El nombramiento del mandatario no es formal, pero sí lo es el del albacea
• Mandato es un contrato bilateral, el albacea es nombrado de manera unilateral
• El mandato termina con el fallecimiento del mandante; el albaceazgo comienza con la
muerte del testador
• El mandatario puede substituir en otra persona la ejecución del mandato, el albacea no
puede delegar su cargo.
• Teoría de la Representación
Para algunos es representante del testador, para otros de la herencia, y para otros de los herederos
• Teoría del oficio
Propiciada por la doctrina italiana, para la cual el albacea ejerce un cargo de derecho privado
• Teoría del Mandatario Post – mortem
• Teoría de la identidad propia
Sui generis. Fundada en la voluntad póstuma del causante y en la confianza que determina el cargo
CLASES.

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Voluntario
Art. 2776 «El testador puede nombrar una o más personas encargadas del cumplimiento de sus disposiciones
testamentarias»
Indelegable
Art. 2787 «El albacea no puede delegar el mandato, y éste no pasa por su muerte a los herederos del mismo…». Pero
puede nombrar mandatarios para ejecutar determinados actos como dice la 2da. Parte del mismo art. «…Deberá
actuar por sí, o por mandatarios de cuyos actos responderá»
Oneroso
Art. 2806 «La remuneración del albacea será regulada por el juez, tomando en consideración el trabajo realizado y el
caudal de la sucesión»
Temporario
Art. 2809 «Si el testador no hubiere fijado tiempo a la duración del albaceazgo, éste deberá desempeñarse dentro
del año contado desde el día en que el albacea entró en ejercicio de su cargo. El juez podrá prorrogar por causa
justificada el plazo testamentario o legal, si ocurrieren al albacea dificultades graves para desempeñar su cargo
dentro de él»
CAPACIDAD.
Art. 2778 «El albacea desde ser capaz de obligarse al tiempo de ejercer sus funciones aunque no lo haya sido en
ocasión de su nombramiento»
HEREDERO Y LEGATARIO. TESTIGOS Y ESCRIBANOS EN EL TESTAMENTO PÚBLICO Y CERRADO.
Art. 2779 «El incapaz de recibir un legado hecho en el testamento, puede ser ejecutor testamentario. Pueden serlo
también los herederos y legatarios, los testigos del testamento y el escribano autorizante»
FACULTADES DE ALBACEA.
Art. 2782 «La facultades del albacea serán las que le otorgue el testador con arreglo a las leyes; y si no las hubiere
determinado, tendrá todos los poderes que, según las circunstancias, sean necesarias para la ejecución de la
voluntad del testador»
PRINCIPIO, VENTA DE BIENES, POSESIÓN DE LA HERENCIA.
Principio: Es regla general que desde la muerte del causante, sus herederos son poseedores de todo lo q el difunto
poseía. Sin embargo por el siguiente artículo ocurre algo distinto…
Posesión de la Herencia – Venta de Bienes
Art. 2783 «El testador puede disponer que el albacea tome posesión de los bienes de la masa y los liquide en la
medida necesaria para la ejecución del testamento y el pago de las deudas y cargas hereditarias»
Art. 2788 «El testador puede facultar al albacea a vender los bienes muebles o inmuebles, pero éste no podrá usar
de dicho poder sino cuando sea indispensable para la ejecución del testamento, y de acuerdo con los herederos, o
autorizado por el Juez.»
OBLIGACIONES:
INVENTARIO.
Art.2790.- El albacea debe tomar las determinaciones necesarias para la seguridad de los bienes dejados por el
testador, y proceder al inventario de ellos, con citación de los herederos, legatarios y otros interesados.
Art.2791.- El testador no puede dispensar al albacea de la obligación de hacer inventario de los bienes de la
sucesión.
PAGO DE LEGADOS.
Art.2792.- El albacea debe pagar las mandas, cargas y deudas de la sucesión, con conocimiento de los herederos. Si
éstos se opusieren, debe suspender el pago, hasta que la cuestión sea resuelta por el juez
DEFENSA DE TESTAMENTO.
Art.2794.- El albacea puede demandar a los herederos y legatarios para la ejecución de las cargas que el testador les
hubiere impuesto en su propio interés.

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Art.2795.- El albacea tiene derecho a intervenir en las cuestiones relativas a la validez del testamento, o a la
ejecución de sus disposiciones; pero no puede hacerlo en los litigios que promuevan los acreedores de la sucesión, u
otros terceros, si no comprometen dicha ejecución.
DELEGACIÓN.
Art.2787.- El albacea no puede delegar el mandato, y éste no pasa por su muerte a los herederos del mismo. Deberá
actuar por sí o por mandatarios de cuyos actos responderá. Puede nombrarlos aunque el testador hubiere designado
albacea subsidiario
DESTITUCIÓN, INCAPACIDAD, MALA CONDUCTA, QUIEBRA.
Art.2800.- Los herederos pueden pedir la remoción del albacea por su incapacidad para la ejecución del testamento,
negligencia, mal desempeño de sus funciones, o por haber solicitado convocación de acreedores, o ser declarado
en quiebra.
Art.2801.- El albaceazgo concluye con la ejecución completa del testamento, por la incapacidad sobreviniente, por la
muerte del albacea, por su remoción ordenada por el juez y por renuncia
REMUNERACIÓN.
Art.2806.- La remuneración del albacea será regulada por el juez y tomando en consideración el trabajo realizado y
el caudal de la sucesión.
Art.2807.- Los gastos hechos por el albacea en el ejercicio de sus funciones serán a cargo de la sucesión.
RENDICIÓN DE CUENTAS.
Art.2804.- El albacea es responsable de su administración ante los herederos y legatarios, y está obligado a rendir
cuenta de ella, aunque el testador le hubiere eximido de hacerlo.
REVOCACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL TESTAMENTO.
REVOCACIÓN EXPRESA.
Art.2702.- El testamento es revocable a voluntad del testador hasta su muerte. Toda renuncia o restricción a este
derecho es de ningún efecto. El testamento no confiere a los instituidos ningún derecho actual hasta la apertura de
la sucesión.
FORMA TESTAMENTARIA.
Ordinarias y especiales.
NULIDAD DEL TESTAMENTO POSTERIOR.
Art.2706.- Si el testamento posterior es declarado nulo por vicio de forma, el anterior subsiste. Pero si las
disposiciones contenidas en el testamento posterior no fuesen válidas por incapacidad de los herederos o legatarios,
o llegaren a caducar por cualquier causa, subsistirá la revocación del primer testamento.
REVOCACIÓN POSTERIOR.
Art.2705.- El testamento no puede ser revocado sino por otro testamento posterior, hecho en alguna de las formas
autorizadas por este Código. El testamento posterior revoca el anterior en todas sus partes si no contiene
confirmación de éste.
REVOCACIÓN POR MATRIMONIO.
Art.2704.- Todo testamento queda sin efecto desde el momento de la celebración de un matrimonio posterior.
RETRACTACIÓN DE LA REVOCACIÓN. REVOCACIÓN TÁCITA.
Art.2705.- El testamento no puede ser revocado sino por otro testamento posterior, hecho en alguna de las formas
autorizadas por este Código. El testamento posterior revoca el anterior en todas sus partes si no contiene
confirmación de éste.
Tácito es cuando aparece otro testamento válido sobre las mismos bienes…..éste revoca al anterior, aunque no diga
textualmente «el anterior queda sin efecto….o fórmula parecida...»
DESTRUCCIÓN DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO POR TESTADOR O POR SU ORDEN O SIN ELLA.

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Art.2708.- Las alteraciones que un testamento pueda haber sufrido por un simple accidente, o por el hecho de un
tercero sin orden del testador, no influyen en el contenido del acto, si pueden conocerse exactamente las
disposiciones que contenga.
Art.2709.- Cuando un testamento roto o alterado se encuentre en caso del testador se presume que lo ha sido por
acto de éste, salvo prueba en contrario.
Art.2710.- Si el testamento hubiere sido destruido, aunque fuere por un caso fortuito o fuerza mayor, los herederos
instituidos o los legatarios no serán admitidos a probar las disposiciones que el testamento contenía.
TESTAMENTO CERRADO. ROTURA DEL SOBRE.
• Al presentarse el sobre al escribano este labra acta y lo que se inscribe en el registro es ese acta, no el
contenido del sobre, el sobre queda en poder del escribano. Es el único documento que no se lleva a los
registros.
• Se denuncia la existencia de un testamento cerrado en poder de tal o cual escribano
• Se notifica al escribano para que lo traiga a la vista
• Se rompe el sobre en presencia de las partes.
• Y del contenido el Juez ordena su protocolización
SE PUEDE PROTOCOLIZAR UN TESTAMENTO SIN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ COMPETENTE.
Si. El Testamento Especial en caso de peste conforme al art. 2667 «El testamento otorgado en el caso del artículo
anterior deberá ser protocolizado a solicitud de parte, sin ninguna otra diligencia previa»
El Testamento Ordinario por Acto Público se protocoliza en el mismo acto de su constitución.
El resto vía autorización judicial

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