CONTRATOS
CONTRATOS
UNIDAD 1:
CONCEPTO
OM
CONTRATO:
Messineo: “Es el centro de vida de los negocios, instrumento practico que realiza las mas variadas
finalidades de la vida diaria, a través de este, las personas tanto físicas como jurídicas pueden satisfacer
sus necesidades e intereses”.
.C
Rivera: “Es el acto voluntario lícito en el que actúan por lo menos dos partes que prestan su
consentimiento, tiene por finalidad mediata establecer en entre ellas, relaciones jurídicas, cuyo objeto es
patrimonial”.
DD
“El Contrato es un acuerdo de voluntades que producen efectos jurídicos. Es una herramienta jurídica que
forma parte de nuestro cotidiano vivir, desde situaciones simples a las más complejas”.
DEFINICION LEGAL:
LA
Artículo 957 CCyC: Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o mas partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
Art. 1137 CC: “Hay contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de
FI
Esta definición supera viejas criticas a la del Cód. de Velez, determina su naturaleza patrimonial, ya no se
habla de voluntad común sino de manifestación del consentimiento y se denota su finalidad.
Acto jurídico: es el Género. Contrato: es la Especie = Consecuencia: Le van a ser aplicables al contrato las
reglas del género, salvo ciertas reglas especiales, hay una relación estrecha, por ejemplo, en cuanto al
objeto del contrato, nos remite al objeto del acto jurídico.
Partes: intervienen dos o más, con partes se alude técnicamente a sectores con un interés distinto, aun
cuando cada uno de estos este conformado por una persona o una pluralidad. El Cód., de Veléz no
hablaba de partes sino de personas, con lo cual la diferencia con el CCyC es que ahora no se limita a una
sola persona, ya que dentro de esa “parte” puede haber más de una.
Crear, regular, modificar, transferir, extinguir: el término “para” del art es algo nuevo, denota una cierta
finalidad (causa fin), imposición de libertad de las partes orientada al objeto del contrato. Anteriormente se
creía que con los contratos solo se podía crear relaciones jurídicas, no se podía modificar o extinguir, esta
OM
parte se la dejaban a las convenciones, ahora es una cuestión mas amplia y se terminó con la discusión.
Objeto: Es y debe ser patrimonial, si no lo es se está frente a otro acto jurídico. Sin embargo, el interés
que motiva a las partes puede ser extrapatrimonial o patrimonial. Artículos 1003, 279 CCyC.
EVOLUCIÓN
.C
Las primeras nociones de contrato nacen en el derecho romano, en el derecho intermedio, lo común de
estas dos etapas es se lo ligaba con ciertos rituales.
DD
En la etapa del derecho moderno el contrato adquiere una concepción unitaria y atípica donde reina el
voluntarismo y el consensualismo, todo se regía por la voluntad humana, y el consenso de las partes era
suficiente para obligarlas, no necesitaban ciertos formalismos. Esta noción es fruto de una influencia que
venia de la iglesia, el mercantilismo, y el iusnaturalismo, estas instituciones van a bregar por la
LA
En la época de la revolución francesa se establece por primera vez en la historia el contrato clásico, regido
por tres principios:
FI
Libertad de los contratantes: poder decidir si quiero hacerlo, con quien contratar, y sobre qué, esta libertad
tenia transcendencia sin límites o excepcionales, aquí no intervenía el estado, era abstencionista.
Igualdad de los contratantes, había una igualdad formal que garantizaba la justicia equitativa de los
contratos.
Fuerza obligatoria del contrato: las partes lo debían cumplir sin posibilidad de redimirse, se priorizaba el
valor seguridad por sobre el valor justicia, al estado le interesaba hacer cumplir el contrato no ver si era
justo o no.
El centro de este contrato era la autonomía privada, y el reconocimiento de la propiedad privada, estas
figuras daban el fundamento de la poca intervención del estado, y el modelo de este, se asemejaba a un
contrato paritario (celebrado entre pares)
Esta noción clásica entró en crisis, esa igualdad de la que se hablaba, no implicaba una real, se notaba
que había una parte fuerte que explotaba al débil, que la libertad era una ilusión ya que se le imponía a
una parte sobre que y como contratar, entonces ante el reclamo de los civiles de que el estado intervenga,
OM
Actualmente el contrato sigue siendo el instrumento que canaliza la circulación de bienes y servicios,
protagoniza el funcionamiento del mercado, es el eje de todo el sistema del derecho privado, pero ha
evolucionado sobre todo en cuanto a limites.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
.C
Definición según Mosset iturraspe: “Es el poder jurigenético que el ordenamiento jurídico le reconoce a los
particulares para que puedan autoregular sus derechos”. De éste modo el derecho objetivo convierte el
DD
poder de hecho en poder jurídico, es decir, en poder de generar normas jurídicas o poder jurigenético de la
voluntad.
Versión clásica:
Nace con la Revolución Francesa apoyándose en el derecho mismo de esta, “Libertad, Igualdad,
LA
Fraternidad” la libertad es lo que comparte con el eje de la revolución, todo lo libremente contratado era
justo, se le daba mas importancia a esta que a la ley misma. En el articulo 1134 del Codigo Frances de
1804 se decía “las convenciones formadas legalmente tienen lugar de ley con respecto a aquellos que la
han hecho” este fue tomado por el Código de Velez que en el art 1197 se decía “Las convenciones hechas
FI
en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”.
Versión actual:
Artículo 958 CCyC: Ahora hay limites por las leyes, del avance del orden público, por la moral y
costumbres, tiene que ver con las nuevas formas contractuales.
Art 959 CCyC: deben cumplirse si o si. Hay una regla: A mayores libertades a las partes, menor
intervención del estado y mayor obligatoriedad del contrato. A menor libertad, mayor intervención, y menos
obligatoriedad.
Titulo Preliminar
Art 3 CCyC: el juez debe analizar que libertades tuvo la parte contratante para ver que tan obligatorio es el
contrato, si le da mas validez a la seguridad del cumplimiento o a la justicia.
Art 12 CCyC: si se quiere contratar sobre alguna cuestión reglada en orden publico o ley, no se puede
apartar de ella, la autonomía tiene limites.
LIMITES:
• LEY: la va a limitar cuando dispone de alguna manera la obligatoriedad de una determinada acción,
o la forma de realizar una determinada actividad. Esto hará que las partes pierdan la disponibilidad
OM
sobre la materia que pretenden regular. Las Leyes Imperativas de orden público van a limitar al
contrato y la autonomía privada, son indisponibles para las partes estas no pueden alterar la
norma, son irrenunciables, excluyen la voluntad privada, son impuestas a las partes.
Regla general en materia de contratos: Art 962 CCyC las leyes supletorias reglan en materia
contractual. (Supletorias de la voluntad de las partes, “si las partes no prevén lo contrario”,
•
.C
complementan la autonomía privada)
ORDEN PÚBLICO: cuando el estado regula diversos aspectos de las relaciones, o le interesa que
DD
determinadas cuestiones se den de cierta manera, y no dejar al arbitrio de las partes. Comprende
el conjunto de normas imperativas, (no todas son de orden publico) pero todas las normas de orden
publico sin son imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares.
Es la herramienta que el estado utiliza para diagramar cuestiones que no quiere dejar reducida a la
LA
Rivera: “es el conjunto de normas imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares y
de los principios que en cada momento se consideran necesarios para la voluntad organización y
funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales”
1) Orden público de protección: aspecto externo del negocio, y va dirigido a la posición económico
social de los suscriptores de un contrato. Se pretende proteger a una de las partes con el fin de
reestablecer el equilibrio contractual cuando la sociedad le concede especial trasendencia. Un
ejemplo de esta tendencia seria la regla favor debitoris. La interpretación del negocio debe
realizarse en contra del predisponente, es decir, de quien preformula el contrato, debido a que la
otra parte es la que se ve en necesidad de protección. La interpretación es la forma a través de la
cual se busca lograr un equilibrio que ponga en mejor situación a la parte débil. Es el caso del
consumidor, al cual se busca favorecer frente a cláusulas abusivas Pero no solo se agota en la
OM
teoría de la imprevisión, abuso del derecho, etc.
3) Orden público de dirección: constituido por normas que resguardan lo esencial del ordenamiento
jurídico, teniendo en cuenta el interés publico. Actuando mediante la regulación del normal
desarrollo de los acuerdos y dando cierta orientación al verse verificados motivos que funden esta
tendencia. Observando la legislación que lo constituye se puede apreciar, son cuestiones de
.C
comercio exterior, competencia, el aspecto cambiario e impositivo, que recortan las posibilidades
de los contratantes. En definitiva, regulación de mercado interno y también internacional, en cuanto
hace al interés de la economía nacional y regional. En la constitución, en las leyes, se puede
DD
encontrar cierto direccionamiento u orientación, como cierto modo de organizar económicamente a
la sociedad.
4) La garantía al consentimiento pleno: se basa en el seguimiento de la composición interna del
negocio jurídico, sobre el análisis de las tradicionales figuras de los vicios de la voluntad.
LA
Actualmente, y frente auge de la contratación estandarizada, los contratos tipo, los negocios
indirectos impuestos, el intercambio objetivado, se va formando el universo de la era actual del
consumo como la conocemos hoy día. En detrimento, claro, está la contratación individual, siendo
menester que desde las entrañas del negocio jurídico surjan las soluciones, respuestas necesarias
FI
sociedad evoluciona, refiere al concepto de moral media, el juez va a aplicar un estándar objetivo e
interpretativo, deberá indagar el contexto donde se desenvuelve el contrato en esa sociedad, lugar
y tiempo para ver si el contenido, pauta es o no moral. El contrato se ha socializado, se pone en
juego ahora la finalidad económica y social que tiene.
En tanto no se rebasen todos estos límites, las partes son libres para contratar.
NATURALEZA JURIDICA:
El contrato tiene naturaleza económica, cumple una función de ser una operación económica de
producción, distribución, y acceso a los bienes.
Fundamentada en una visión trialista ya que no tenemos un único modelo de contrato, sino nuevas
formas contractuales. Existen 3 grupos de contratos.
1° CONTRATO PARITARIO: ligado a negociaciones empresariales.
2° CONTRATO DE ADHESIÓN A CLAUSULAS GENERALES PREDISPUESTAS:
3° CONTRATO DE CONSUMO: Ley 24.240, Art 42 CN, Art 1092 CCyC
Contratos paritarios:
Son el modelo clásico del contrato, donde hay una mínima intervención del estado y jueces,
predomina la igualdad, libertad, la determinación de su contenido es bilateral, las partes tienen un
mismo poder de negociación, hay paridad de capacidad, de fuerza económica. Hay mas libertad y
OM
menos injerencia del estado. Ya no se ve en la actualidad, quedo a cuestiones empresariales, pero
no es muy común.
Contratos de adhesión:
Aquel en que la configuración interna del mismo está dispuesta anticipadamente solo por una de
las partes el “predisponente”, lo plantea de tal forma que, si la otra parte el “adherente” decide
.C
contratar debe hacerlo sobre la base de aquel contenido ya predispuesto. Constituye una
prohibición al principio de libertad de contratación en perjuicio de la parte adherente que se
DD
encuentra en estado de “vulnerabilidad”, algunas de sus características: la unilateralidad, rigidez.
Cuando los controles no pueden venir desde las partes, vienen de afuera programados para
controlar el abuso y desequilibrio, de poner a las partes en pie de igualdad, son ejercidos por el
estado: Orden Público, Jueces, Arts CCyC: 984 al 989 regulación.
LA
Agregar lo de INFOJUS.
Contratos de consumo:
La adquisición de bienes o servicios se tiene que agotar en el uso o consumo del consumidor o en
FI
su grupo social-familiar. Se pone fin a la cadena negocial del producto. Arts CCyC 1093-1092. Ley
24240, Art 42 CN.
Hay que tener en cuenta cada uno para saber que regulación se va a aplicar, calificar el vinculo.
Clasificar es ordenar o disponer por clases algo. Agrupar contratos en categorías, cada una tiene ciertos
caracteres, se tiene en cuenta su naturaleza, sus elementos constitutivos, así se van formando varios
criterios.
El código de Velez tenia una clasificación, el criterio que utilizó fue técnico.
El CCyC también incorpora a partir del art 966 una clasificación pero mas acotada, de igual forma con el
criterio técnico jurídico.
Unilaterales: es en el que solamente una de las partes se obligue respecto a la otra, tiene que ver con las
partes obligadas, (donación)
Bilaterales: dos partes quedan obligadas entre si de manera reciproca, el cumplimiento de una depende
del cumplimiento de la otra. (compra-venta). Sus normas se aplican supletoriamente a los plurilaterales.
Art. 977 CCyC. Contratos plurilaterales: “Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes, y la
oferta emana de distintas personas, o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el
consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría
OM
de ellos para celebrarlo en nombre de todos o permitan su conclusión solo entre quienes lo han
Onerosos: aquel que cuando las ventajas que procura una de las partes le son concedidas por la
prestación que ella ha hecho a la otra o a la que se obliga.
Gratuitos: en este hay un sacrificio de una de las partes que no se corresponde a ventaja (donación)
.C
Conmutativos: aquel donde las ventajas o sacrificios para las partes son ciertas, se conocen al momento
de la celebración.
DD
Aleatorio: donde las ventajas o perdidas no son ciertas al momento de celebracion, dependen de un
acontecimiento futuro (seguro, renta vitalicia)
Formales: aquellos donde para expresar la voluntad la ley pide cierta rigidez en cuanto a la forma, la
LA
No Formales: aquel donde la ley no dice nada respecto de la forma, hay libertad de expresar la voluntad.
(alquiler- la mayoría de contratos) el principio en materia contractual es la informalidad, salvo que la ley
FI
exija.
Constitutivos: aquellos que crean situaciones jurídicas nuevas y producen efectos para el futuro
Declarativos: presuponen la existencia de una relación jurídica anterior, la reconocen y definen con efecto
retroactivo
Indirectos: para cuando la obtención del resultado se rige por una via transversal u oblicua
Regulares e Irregulares: según que el contrato produzca o no efectos conforme a la naturaleza de tipo
legal a la que pertenece
De ejecución diferida: cuando después de la celebración hay un elemento, el plazo que hace que los
efectos se produzcan al comienzo del cumplimiento de la prestacion. ( compre hoy empiece a pagar dentro
de 3 meses)
De ejecución instantánea: aquel donde el cumplimiento se hace de una sola vez, en un modo único de
ejecutarse el negocio.. (pago de contado)
OM
Ejercicio de ejemplo: contrato de compra venta donde las partes pactan comenzar a pagar dentro de 3
meses la primer cuota: De tracto sucesivo porque no se agota el cumplimiento de una forma única, es
prolongado en el tiempo, a su vez será de ejecución diferida porque entre la celebración del contrato y el
comienzo del cumplimiento de la prestación va haber un plazo ( tres meses)
.C
Según el criterio o fines económicos- sociales: según las finalidades practicas concretas que
persiguen las partes en pos de ser un instrumento de la vida económica. Este criterio es muy
DD
utilizado por el juez para interpretar el contenido del contrato.
FUNCION DE:
recurriendo a la concesión del uso temporario de los bienes, siempre que haya este intercambio la función
del contrato será de cambio.
Garantía: aquellos que vienen a brindar una seguridad respecto al cumplimiento del contrato principal
(fianza)
Custodia: de una cosa ajena entregada para su guarda o conservación, (contrato de garage-deposito)
¿De qué hablamos cuando hablamos de los elementos de los contratos (estructura y conformación)?
Debemos entender por elementos del contrato: a los requisitos o las condiciones que necesariamente
deben concurrir para que el contrato exista como estructura jurídica, que exista como figura genérica, y la
ausencia de uno de los elementos va a determinar la inexistencia del contrato como figura. Existe un gran
consenso sobre que el consentimiento, objeto y causa son elementos esenciales del contrato, la ausencia
de elementos va determinar la inexistencia del contrato como figura.
Hay una clasificación que agrupa a los elementos y presupuestos del contrato.
OM
Doctrina clásica: teoría tripartita. Dividia a los elementos en:
Estructurales: dentro de este el consentimiento, el objeto y la causa, no había contrato sin estos
elementos.
.C
Naturales:Típicos consecuencias que siguen la naturaleza misma del negocio apuntan a los efectos, por
ejemplo en los onerosos un elemento natural seria las garantías de saneamiento, de los bilaterales el
pacto provisorio.
DD
Accidentales: existen en el negocio solo si las partes los ponen allí, la Condición, el Plazo, y el Cargo
Doctrina moderna: teoría bipartita: distinguen por un lado elementos del contrato: Estudian al
Consentimiento, Objeto, y Causa.
LA
CONSENTIMIENTO
Es el elemento más importante.
FI
Cuando las partes han manifestado su voluntad absolutamente coincidente, cuando se habla de
manifestación de voluntad de hace referencia al sujeto individual, el consenso, es cuando dos o mas
partes han expresado su voluntad plenamente, es decir que se caracteriza por un acto bilateral que se
De Mosset: las voluntades que concurren a configurar el consentimiento tienen que existir con una
dirección determinada, (intención) y haber sido exteriorizadas, solo así se puede hablar de manifestación
negocial. La ausencia de voluntad provoca la inexistencia del negocio jurídico.
Acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad; estos son los comúnmente
denominados elementos internos del acto voluntario.
Quien haciendo del fuero interno de la persona se exterioriza, se pone de común, hay coincidencia
de voluntades y se conforma “la chispa” contractual el consentimiento.
Messineo: “es la resultante negocial unitaria de manifestaciones provenientes de dos o más partes.” Es un
quid complejo, el contrato como negocio bilateral, no es la yuxtaposición de dos negocios unilaterales, sin
la resultante negocial unitaria de manifestaciones proveniente de dos o mas partes.
Esas manifestaciones que emanan de dos o mas partes, no solo deben ser dirigidas a la contraparte, por
eso son recepticias, sino que además deben ser cruzadas o cambiadas entre sí, a los fines del mutuo
conocimiento.
Las voluntades deben ser homologas, complementarias, deben corresponderse entre si.
OM
Ruggiero: es un acuerdo de dos declaraciones de voluntad que partiendo de dos sujetos diversos se
dirigen a un fin común, fundiéndose.
Danuzzo: es el romance entre la oferta y la aceptación. Serán la manera en que uno va a poder expresar
.C
su voluntad.
Rivera: Existe consentimiento cuando ambas —o todas— las partes del contrato han manifestado su
voluntad absolutamente coincidente.
DD
Esto surge de la propia definición del art. 957 cuando dice que contrato es el acto jurídico por el cual dos o
más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar relaciones jurídicas patrimoniales.
consenso refiere a que dos o mas partes expresaron su voluntad plenamente coincidente.
De allí, que ha sido caracterizado como un ACTO BILATERAL, entonces se rechaza la idea de que son
dos actos unilaterales que se encuentran.
FI
Este proceso se comienza con el primer contacto o acercamiento de quienes en el futuro serán las partes
del contrato, termina al lograrse el consentimiento, requiere la intervención de diversos elementos en
distintos momentos de tiempo, y adquiere interés no solo ante la posibilidad de que surjan en ese periodo
supuestos negociales autónomos, sino también por la eventual intervención de hechos pertubadores del
proceso normal de gestación del acuerdo.
La oferta constituye una declaración de voluntad unilateral, recepticia, dirigida a la formación del contrato.
Es una manifestación unilateral que se pone en común con otra. Sera persona determinada cuando se
identifica al destinatario; y determinable cuando en la propia oferta surgen los elementos para
determinarla, cuando no lo es se entiende como una invitación a ofertar. Debe ir con la intención de obligar
y con las precisiones necesarias de establecer los efectos en el caso de ser aceptada.
OM
Requisitos:
➢ Que sea dirigida a persona determinada o determinable: Alterini. Invoca en apoyo de esta idea a, el
contrac code que considera oferta la que se hace a un grupo de personas o al publico en gral; y al
Cód. Suizo que constituye oferta el hecho de exponer las mercaderías indicando el precio.
.C
➢ Con intención de obligarse: Esto está implicito en toda oferta, salvo que, se formule gratia o con
fines de enseñanza o reprsentacion, o se exprese que es “sin responsabilidad, sin compromiso,
sujeta a revisión”
DD
➢ Que contenga las precisiones necesarias sobre los efectos que debe producir de ser aceptada:
debe ser autosuficiente, debe contener todos los elementos necesarios para que la aceptación del
destinatario se limite solo a aceptar.
Art 972: La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de
LA
obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada
Art 973: oferta a persona indeterminada: "Invitación a ofertar", expone: "La oferta dirigida a personas
FI
indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de
las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente.
se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos". Se trata del caso de
quien publica un aviso ofreciendo en venta su automóvil o cualquier otro bien; ello implica que está
dispuesto a escuchar ofertas, pero no necesariamente a aceptarlas.
Si no se determina e identifica al destinatario y tampoco de la oferta surgen los elementos para hacerlo, la
oferta será indeterminada.
Integración de la oferta:
En esta las prácticas comerciales habidas entre las partes y los usos habituales de la rama de los
negocios en que se desenvuelven las partes, pueden integrar las omisiones de la oferta, por lo que una
aceptación a ella puede concluir el contrato.
Caducidad:
OM
La regla es que la oferta caduca si cualquiera de los dos términos de la relación —oferente o destinatario
aceptante— fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación (art. 976). Si el destinatario
de la oferta la aceptó sin saber de la muerte del oferente —y por ende de la caducidad de la oferta— tiene
derecho al resarcimiento de los gastos en que incurrió o pérdidas que sufrió.
.C
Aceptación: Con ella se perfecciona el contrato, completa la secuencia. Debe expresar la plena
conformidad con la oferta, aceptar todo lo que viene en ella, cualquier modificación a la oferta no vale
como aceptación, sino mas bien como una contraoferta. Hay modificaciones que pueden ser admitidas lo
DD
que debe ser comunicado de inmediato.
art 978.- La aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario de la oferta por la cual expresa su
adhesión a ella, su plena conformidad.
LA
Con la aceptación lisa y llana de la oferta no se perfecciona el contrato, sino que en el régimen vigente ello
se produce cuando es recibida por el oferente dentro del plazo de vigencia de la oferta (art. 980, inc. b]).
art 979: Por aceptación se considera toda declaración o acto del destinatario que revele conformidad con
la oferta
FI
El CCyC mantiene el sistema del Código de Vélez que ha sido imperante durante mucho tiempo; importa
consagrar la regla del mirror image rule (regla de la imagen en el espejo) conforme a la cual la aceptación
debe ser como el reflejo de la oferta en un espejo.
Modificación: El CCyC ha optado por una solución atípica: cualquier modificación —sustancial o no— es
considerada una contraoferta. Pero a su vez, estas modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si
lo comunica de inmediato, con lo cual quedaría concluido el contrato
Modos de aceptación.
Retractación: el art. 975 que autoriza la retractación de la oferta, este precepto habilita la retractación de la
aceptación. Esa retractación es eficaz si llega a conocimiento del oferente antes o al mismo tiempo que la
OM
aceptación. La norma no prevé el derecho del oferente a reclamar la indemnización de daños para el caso
de que hubiere incurrido en gastos o sufrido pérdidas causadas en la aceptación. Tampoco lo hace en el
supuesto del art. 975. Ello se debe a que no hay responsabilidad precontractual por haber retractado la
oferta o aceptación si ella llegó antes o al mismo tiempo que la oferta o aceptación pues, como se dijo
antes, ellas nunca tuvieron eficacia jurídica alguna. Siguiendo a Rivera se supone que al ser la
.C
retractación, tanto de la oferta como de la aceptación, conocida por el destinatario antes o al mismo tiempo
que la misma oferta o aceptación, no debería haber gastos o pérdidas causadas en las declaraciones de
voluntad retractadas.
DD
LA
FI
Para que el consentimiento se considere existente, y presente los restantes elementos estructurales,
perfeccionado el contrato, se requiere de acuerdo total sobre todos y cada uno de los puntos en discusión
LA
sin distinguir entre los esenciales y secundarios. El acuerdo parcial, no implica contrato.
FI
Ya se lo tenia en el Cod de Velez art 1151 reglas distintas para la formación del consentimiento según
donde estaban físicamente los contratantes, si estaban en el mismo lugar físico era entre presentes, en
diferentes lugares era entre ausentes. Importaba la cuestión temporal, si estaban en diferentes lugares,
entre la oferta y la aceptación concurriría un lapso de tiempo. Actualmente ya no es un problema, pero se
sigue teniendo en cuenta ese lapso, ya no relacionado con la cuestión espacial, sino a la temporal.
OM
intervenir en caso de controversia.
La cuestión radica cuando hay ese lapso, y en saber cuándo se dará por concluido el contrato:
Teorías:
.C
exteriorice su voluntad en dirección de aceptar la oferta.
3° Sistema de la Recepción: queda concluido cuando el oferente recibe o puede recibir la aceptación.
conforme al cual el contrato se concluye cuando el oferente recibe la aceptación. Genera el problema de
determinar cuándo se produce la recepción, considerándose en general que ello sucede cuando la
FI
"Las particularidades que surgen de los contratos por adhesión y de consumo son reguladas
separadamente y no se confunden con esta normativa general".
Art 971: Sistema de Recepción. El CCyC comienza disponiendo que "Los contratos se concluyen con la
recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para
demostrar la existencia de un acuerdo". se complementa con el art. 980 que reza: "Perfeccionamiento. La
aceptación perfecciona el contrato: "a) entre presentes, cuando es manifestada; "b) entre ausentes, si es
recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta".
cuando la aceptación ya esta dentro del ámbito del oferente se entiende que ya lo pudo recibir, para la ley
se da por concluido.
Por lo que el CCyC traslada al oferente la diligencia en conocer el contenido de la comunicación; de modo
que aunque el oferente no tenga un conocimiento real y efectivo de la aceptación, las consecuencias son
las mismas que si hubiera conocido la declaración de voluntad y el contrato queda perfeccionado.
OM
Art 982: Según la teoría de la Punktation, con tal que las partes expresen su consentimiento sobre los
elementos esenciales del vinculo, lo demás se integrara después (tarea del juez), el contrato queda
concluido. Antes se requería que las partes tengan consenso en todos los elementos.
.C
Se alude a los vicios de la voluntad contractual, como apunta Messineo, estos vicios no pueden actuar
sino sobre voluntades singulares, solo le esta permitido defenderse contra ese vicio al contratante que lo
DD
ha sufrido y no a la otra parte, lo que ratifica que no es el consentimiento, sino una voluntad viciada. El art
del Cod. Civil receptaba en su art 1157 sobre estos.
Error: supone falsas nociones sobre él. El error jurídico, comporta una falla de conocimiento, una
discordancia entre un dato determinado de la realidad y la representación mental que de ese dato tenia el
sujeto al realizar un acto que el derecho valora. El error descripto es el error vicio o error motivo que se
distingue del error obstativo; el error de vicio puede ser de hecho: cuando el falso conocimiento recae
FI
sobre un dato factico o de hecho, contenido o presupuesto del negocio; y es de derecho: cuando se refiere
al derecho aplicable en un caso dado, a la disciplina jurídica del negocio, a la ley.
Dolo: para conseguir la ejecución de un acto, es toda acercion de lo que es falso o disimulación de lo
verdadero, cualquier artificio, astucia, o maquinación que se emplee con ese fin. Vicia la voluntad negocial
actuando sobre la inteligencia mediante el engaño, por lo tanto, induciendo a error al autor del negocio,
cuando el error es producto de un engaño se habla de dolo.
Violencia: comprende la material o física, y la mental moral o psquica, en la que actúa sobre la
determinación psicológica. El acto emana de la violencia de la victima de la agresión o intimidación,
cuando se inspire en uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal
inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su conyuge, descendientes, ascendientes,
legitimos, ilegitimos.
El art. 279 CCyC dice que "El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la
ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la
dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea".
OM
El CCyC despeja ciertas dudas que existían bajo la vigencia del Código de Vélez. En este sentido, es claro
que el objeto del acto es su materia: bienes y hechos (conductas) aunque tal conclusión surge por
implicancia pues no lo afirma sino que opta por enumerar cuales bienes y cuales hechos NO pueden ser
objeto del acto jurídico. Lo que permite descartar antiguas tesis que confundían el objeto del acto con la
obligación. La obligación es un efecto del negocio jurídico; y la prestación es el objeto de la obligación (art.
.C
724). Normalmente la prestación consiste en dar, hacer o no hacer algo. Así, por ejemplo, en un contrato
de compraventa de cosa mueble, la cosa vendida y el precio constituyen el objeto; la entrega de la cosa y
la entrega del precio constituyen las prestaciones, contenido del negocio jurídico.
DD
Mosset: Entendía al objeto como aquella operación jurídica destinada a crear vínculos obligacionales
según interés de las partes.
Mosset y Mazeaud: el objeto del contrato es la operación jurídica considerada, el contenido concreto e
LA
Barbero distingue entre objeto y contenido. El contenido es la intención, o sea la volición consciente de un
resultado.
FI
Alterini: postula por una parte del objeto inmediato completado por las obligaciones que se generan para
las partes. Y el objeto mediato que era la prestación inmediata.
Codigo Civil y Comercial: Art 1003, remite al 279. El objeto son los bienes y los hechos, (las
El art. 1003 dispone que el objeto del contrato "Debe ser lícito, posible, determinado o determinable,
susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea
patrimonial".
Art 1004: "Objetos prohibidos": "No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o
están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona
humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo
sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los arts. 17 y 56".
CARACTERISTICAS:
OM
automóvil marca xxx, patente xxx. Y es determinable cuando se establecen criterios suficientes para su
determinación.
cuando están identificados su especie o género aunque no lo esté en cantidad. Ejemplifica Bueres
diciendo: es de objeto indeterminado —y por ende ineficaz— la venta de un animal, porque puede ser un
caballo, un gato o una vaca, no hay forma de saberlo; pero es eficaz la venta de un caballo, pues la cosa
.C
está determinada en su especie.
Bien identificado por su especie o género:
si se ha contratado sobre un caballo o se ha alquilado un automóvil, y no se han hecho mayores
DD
previsiones, ¿cómo se concreta la elección del individuo caballo o automóvil que se entregará para cumplir
la obligación causada en el contrato, sea este de compraventa o locación? A ese caso resultarían
aplicables las siguientes reglas: — Si la obligación es de género, la elección ha de ser hecha por el deudor
—salvo que otra cosa resulte de la convención— y debe recaer en una cosa de calidad media (art. 762);
LA
— Si la obligación es de género limitado (art. 785), se aplican las reglas de las obligaciones alternativas,
por lo que el deudor puede elegir cualquiera de ellas (art. 779).
Determinación por un tercero art. 1006 prevé la hipótesis en que la determinación del objeto haya sido
delegada en un tercero. Reza: "Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada
FI
por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los
criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la
determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación
procesal". De modo que si el tercero no realiza la elección o ello sea imposible (por ejemplo, porque el
tercero ha fallecido), la determinación la hace el juez. También corresponde la determinación por el juez en
los casos en que el tercero no haya seguido los criterios expresamente establecidos por las partes o por
los usos y costumbres.
- Licito: Mosset clasifica a los contratos de acuerdo con la ilicitud.
Puede ser ilegal o contrario a la ley: cuando el objeto de ese, de alguna manera afecte a lo que una ley
determinada prescribe.
Cuando se viole el orden publico será un contrato prohibido y contrario al orden publico que viola todo
el ordenamiento jurídico y principios generales de interés supralegales, un interés del estado que esta
en juego.
El art. 234 califica como bienes que están fuera del comercio a aquellos cuya transmisión está
expresamente prohibida por la ley o por actos jurídicos cuando la ley permite tales prohibiciones. Así,
ciertos medicamentos no autorizados por las autoridades de salud pública o los estupefacientes.
En argentina, constituye delito la simple tenencia sin autorización legal de armas de guerra, bombas,
materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o
tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación (art. 189 bis, 3º párr., Cód. Penal); por
OM
lo tanto, éstas serían cosas especialmente prohibidas y no pueden ser objeto de contrato.
Hechos ilícitos como objeto de los contratos
El contrato tiene como objeto un hecho ilícito cuando la conducta que constituye su materia o realidad
está prohibida por la ley. De allí que constituyen supuestos de negocios de objeto ilícito aquellos en
que se prometen servicios profesionales, para los cuales se carece de título habilitante (ejercicio ilegal
.C
de la medicina, de la abogacía o de cualquier otra profesión que requiera alguna habilitación); las
sociedades prohibidas para ciertos profesionales (sociedad anónima para el ejercicio del corretaje;
DD
sociedad entre martilleros y corredores), etcétera. Obviamente también entran dentro de la noción
genérica de ilicitud los hechos que sean contrarios a la moral, las buenas costumbres o el orden
público, lesionen derechos de terceros o afecten la dignidad de la persona humana. De todos modos,
como el CCyC alude a tales conceptos expresamente haremos algunos breves comentarios sobre
ellos.
LA
Si el objeto debe ser susceptible de valoración económica, el interés de las partes a ser satisfecho por
el contrato puede ser meramente estético, de goce o disfrute,la prestación debe tener contenido
económico, pero el interés que guía a las partes puede ser altruista o de puro goce o disfrute, , y por
ello exento de valor pecuniario
➢ BIENES FUTUROS:
El art. 1007 sienta como regla que los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos.
El contrato sobre bienes futuros puede asumir dos modalidades básicas:
como contrato conmutativo, en el cual una de las partes se obliga a transmitir o constituir algún
derecho sobre el bien cuando exista y si existe; en este caso el contrato se considera subordinado a
condición suspensiva, la cual consiste justamente en que el bien llegue a existir. Es lo que Lafaille
llama contrato sobre la cosa esperada.
El CCyC ha mantenido el principio de la contratación sobre herencia futura, pero con la excepción que
refiere a los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier
tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención solución de
conflictos.
OM
• Art 1131"Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa
llegue a existir. "El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, o de las
circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. "El
comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin
culpa del vendedor". En definitiva es una aplicación de las reglas del art. 1007.
• Locación:
.C
El art. 1192 declara que "Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el comercio, puede
ser objeto del contrato de locación".
DD
• Donación:
El art. 1551 establece que la donación no puede ser de cosas determinadas de las que el donante
no tenga el dominio al tiempo de contratar. Por lo cual no puede haber donación de cosa futura.
LA
Regla Gral: art 1008 contiene como principio que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos.
Hipotesis: hacer una distinción según se haya contratado sobre bienes ajenos como tales o como propios.
Si una parte contrató sobre un bien ajeno como si fuera propio, asume la obligación de adquirirlo, por lo
que es responsable de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento si no lo entrega (art. 1008).
Si se contrató sobre bien ajeno como tal, quien prometió su entrega asume una obligación de medios,
pues como establece el art. 1008, está obligado "a emplear los medios necesarios para que la prestación
se realice", y responde por los daños y perjuicios si por su culpa el bien no se transmite. La culpa consiste,
justamente, en no haber empleado los medios necesarios para que la prestación se realice
CAUSA
Definición Legal: 1019-1020
Artículo 281: el fin mediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la
voluntad.
La causa es un elemento necesario en el contrato, es estructural del mismo, porque sin esta, es difícil que
haya un contrato.
OM
En el derecho romano la llamaban causa civil, no era tan importante. El cambio viene pos revolución
francesa, posteriormente del código napoleon, y lo vuelcan en el código civil, a partir de allí comienza a ser
un elemento estructural importante.
Según Mosset Iturraspe, la causa del contrato aparece como subjetiva, concreta y variable en cada
negocio jurídico, aun en los de la misma especie. - Subjetiva: porque se vincula con la finalidad que guía a
.C
los contratantes. - Concreta: porque atiende a cada negocio en particular. - Variable: porque tratando de
apreciar el móvil que ha impulsado a las partes será distinta en cada contrato
DD
DIFERENCIAS CON OTROS ELEMENTOS: ( power profe)
Consentimiento: Objeto:
solo es importante en la etapa Spota: suprime la noción de
de formación del contrato causa mediante la extensión
LA
distinción se realiza
respondiendo a las preguntas,
QUÉ – objeto, y PARA QUÉ-
causa.
El consentimiento es el acuerdo de voluntades que trasunta el querer de las partes, mientras que la causa
es el motivo determinante, el porqué del querer. Por ejemplo, en la donación, la intención del donante es la
de efectuar una liberalidad, dar algo por nada, la causa es la finalidad buscada.
El objeto es la operación jurídica considerada, con su finalidad económica jurídica, la causa es la razón
subjetiva por la cual se la ha querido. Por ejemplo, en el oneroso el objeto es el préstamo de una cosa
consumible o fungible contra el pago de una suma de dinero, la causa puede ser abonar una deuda de
juego contraída por el mutuario con tercera persona.
Existen dos tipos de causa: Fuente: da vida a esa coincidencia para que exista un acuerdo, es el Hontanar
del cual emana un determinado efecto jurídico.
y Fin: es el objeto definido en el que se alcanzó los objetivos buscados, le da el sentido jurídico al acto. Es
aquello que las partes persiguen al realizar un acto jurídico.
Causa Motivo- Impulsiva: es aquel interés concreto que ha movido a las partes a la realización de un
negocio jurídico.
OM
La causa es el porqué, el querer de las cosas. Es la razón o motivo determinante del contrato.
Mosset: la toma como la razón determinante del contrato, concreta, variable, en cada negocio jurídico aun
en los casos de la misma especie.
.C
Lleva a tres posiciones:
➢ Subjetiva: vincula a la finalidad que va guiar a los contratantes para alcanzar un fin determinado
➢ Concreta: porque atiende a un negocio particular
DD
➢ Variable: porque tratando de apreciar el móvil que ha impulsado, no todas las causas serán
iguales. Habrá una altruista (donación), comercial, cultural, etc.
Debe ser común a los celebrantes destinada en la búsqueda de una expectativa significativa. La noción de
causa fuente debe estar siempre tipificada y determinada dentro del contrato.
La doctrina nacional influenciada por el derecho comparado adopto la postura que reconoce a la causa
FI
como un elemento estructural del acto jurídico. Es necesario que el contrato tenga una causa y deba estar
dentro del amparo jurídico, dentro de la ley,
Mosset: Entiende por causa a la razón o motivo determinante del contrato. Aparece como subjetiva,
concreta, y variable en cada negocio jurídico, aun en los de la misma especie. Subjetiva porque se vincula
con la finalidad que guía a los contratantes; concreta porque atiende a cada negocio en particular, y
variable porque tratando de apreciar el móvil que ha impulsado a las partes será distinta en cada contrato.
El motivo debe ser determinante, común a los celebrantes, siendo individual se entiende que el móvil se
vuelve común, se bilateraliza, cuando se lo declara, y llega a conocimiento de otra parte o haya debido
conocerse normalmente.
Concepción clásica: Jean Domat siglo XVII, expuso una concepción unitaria, referida mas a causa de
las obligaciones que a la de los contratos, distinguiendo entre los contratos onerosos, reales, y gratuitos.
Tesis Anticausalista: Ernst, 1826, decía si la causa en los onerosos es lo que cada una de las partes
debe respectivamente a la otra, se confunde con el objeto de la convención y por lo tanto de nada sirve
OM
hacer una sola misma cosa de dos elementos distintos, y exigir cuatro condiciones: voluntad, capacidad,
objeto, y causa cuando en realidad solo existen tres. En los gratuitos, si la causa reside en la liberalidad
del benefactor, no es cierto que esta sea por si misma una condición exterior de la existencia de estos. No
puede separarse el sentimiento que anima al donante de la voluntad que expresa para hacer de él un
.C
elemento del contrato.
Neocausalismo, Capitant.
DD
Para este, la causa del contrato reside en la causa de las obligaciones, la define como la consideración del
fin, a cumplir con el negocio.
efectuar liberalidad el motivo determinante, será licita cuando ambas partes lo toman en consideración y
manifiestan tal circunstancia.
La causa del contrato es el motivo determinante que al declararse o exteriorizarse se vuelve común.
Quienes la profesan intentan distinguir entre causa y objeto. Se desarrolló principalmente en la
jurisprudencia y doctrina francesas.
La causa aparece como un elemento material, objetivo del negocio, es la finalidad económica social que
cumple y es reconocida por el ordenamiento jurídico.
Se entendía a la causa como función que el negocio es idóneo a realizar por si e igualmente en todos los
casos, otorga a una determinada figura impronta típica.
Se desarrollo bajo las ideas germánicas, encontró campo en la doctrina italiana posterior a la sanción del
Cod Civil de 1942.
Para Messineo la causa es la función económico social, que el contrato cumple y consiste en la
modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias
Para Stolfi, la causa en sentido objetivo, tiene relieve por servir para limitar la autonomía de la voluntad
Tesis Dualista:
Contiene a la vez, aspectos subjetivos y objetivos. La noción de causa un carácter proteiforme, lo cual no
significa negar la unidad de concepto que hace a su esencia misma.
Videla Escalada define a la causa como la finalidad o razón de ser del negocio jurídico, entendida en el
OM
doble sentido de la causa categórica de la figura en cuestión y de los motivos psicológicos relevantes. Así
se define una noción más completa e integral que tiene, la ventaja de mantener la solidez objetiva del
primer aspecto, el uniforme y la profundidad subjetiva que permite introducirse en la voluntad de las partes
para poder juzgar sobre la aptitud de las finalidades buscadas por los sujetos del acto
.C
DOCTRINAS SOBRE LA CAUSA (power del profe.)
Causa final objetiva (pretensión que tiene cada una de las partes de obtener de la otra el cumplimiento de las
prestaciones prometidas) +
Causa final subjetiva (móviles perseguidos por algún contratante en particular)
El Cod. De Velez en su ART 499 hablaba de CAUSA FUENTE; y en los ARTS. 500 A 502 de CAUSA
FINAL.
PRESUNCION DE CAUSA:
NECESIDAD DE LA CAUSA:
DEFECTOS DE LA CAUSA;
FALTA DE CAUSA:
• NO PUEDE FALTAR LA CAUSA OBJETIVA EN LOS CONTRATOS TÍPICOS: es necesario que la causa
esté presente.
OM
ASEGURAR LAS REGLAS DE ORDEN PÚBLICO Y EL ESTÁNDAR MORAL Y DE BUENAS
COSTUMBRES
FALSA CAUSA:
.C
EL CONTRATO QUE EXPRESA UNA CAUSA NO REAL, ES VÁLIDO SI SE FUNDA EN OTRA CAUSA
DD
VERDADERA (art. 282) SIEMPRE QUE ELLA SEA LÍCITA. Si la primera causa es falsa, y la segunda
verdadera, no se cae en la desafectación de la misma, sino que, esta segunda causa verdadera, llevará a
que esa licitud continúe con el negocio jurídico.
CAUSA ILÍCITA:
LA
FRUSTRACIÓN DE LA CAUSA: Se da por distintos apectos donde la partes no previeron cuando firmaron
FI
el contrato.
Art. 1090
contrato. Los elementos esenciales, sobre todo la causa, deben estar presente en toda la vida del contrato,
esto es, no sólo al momento su celebración, sino también en la etapa de su ejecución. Cuando desaparece
de manera sobreviniente la causa que tenían como finalidad común, y se frustra el interés que llevo a
contratar a una de las partes, entonces entramos en el terreno de la ineficacia contractual, y la parte
afectada por la desaparición sobreviniente de la causa tiene la posibilidad de ponerle fin a ese contrato, a
través de la acción resolutiva. Antonio Rinnesi dice que el derecho dispositivo que constituyen las reglas
de tipificación del negocio crea una cierta estructura de regularidad y justa distribución de beneficios,
riesgos y cargas; de manera que la libertad contractual no puede prescindir caprichosamente de ese
ordenamiento y reemplazarlo unilateralmente.
OM
CONCIENCIA, SEAN SATISFACTORIAS PARA
EL JUEZ CARECE DE LIBERTAD DE
TENER POR ACREDITADOS LOS HECHOS.
APRECIACION: ANTE DETERMINADA
PRUEBA LE DEBERÁ ATRIBUIR EL LAS LIMITACIONES PARA LA APRECIACION
VAOR O EFICACIA QUE INDICA LA LEY DE LA PRUEBA SON EXCEPCIONALES.
.C
COD. VELEZ ART 1190 CCYC, ART 1019.
Fundamentar asi, la sana critica del juez, u orientar a una convicción judicial.
LA
MEDIOS PROBATORIOS: Son las operaciones que permiten proporcionar un dato demostrativo de la
existencia o inexistencia de uno o mas de un hecho en el proceso Ejemplos: testigos, facturas, firmas.
PROBATORIOS
Instrumentos públicos Hacen plena prueba y hacen fe respecto a las partes y los hechos acontecidos
frente al oficial público. (Acta firmada por escribano)
Juramento judicial No está reglamentado y fue sustituido por el criterio del juez
Presunciones legales Legales – Establecidas por ley. Iuris et de iure o iuris tantum (de derecho y nada
y judiciales sobre él)– la ley hace el razonamiento de la apreciación
OM
refiere a que cualquier medio sirve para favorecer una sentencia para el
consumidor) – exclusión del onus probandi
Testigos Puede ser complementaria del contrato, en lo que se refiere al contenido del
mismo.
.C
MEDIOS DE PRUEBA NO ENUNCIADOS:
DD
están siempre en la decisión del juez, puede tomarlos, analizarlos, pero queda en su sano juicio llegar a la
conclusión de la veracidad de la carga probatoria de los mismos.
PROBATORIOS
Los contratos pueden ser probados por cualquier medio y la aptitud probatoria no está dada en función de
una calificación previa sino por su capacidad e idoneidad para formar la razonaba convicción del juez en
base a su sana crítica.
Todas las pruebas están permitidas, siempre y cuando la ley no las rechace.
EXCEPCION: RESTRICCION PROBATORIA, ART 1019 2° PÁRRAFO. Los contratos en los que sea
OM
“usual” su instrumentación por escrito, no podrán probarse exclusivamente por testigos.
Uso instrumentar: no solo pueden ser probados por testigos, sino que además deben ser probados
mediante instrumentos públicos o privados, por ejemplo, compraventa de inmueble, una de sus
.C
formalidades es el acta del escribano, y el registro en la propiedad.
CONTRATOS FORMALES, ART 1020. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines
DD
probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si
Principio de prueba por escrito: es cuando se presenta cualquier documento publico o privado, que emane
del adversario, o de su autor, o de parte interesada, en la contratación.
FORMA
¿Qué es?
ES LA HERRAMIENTA QUE PERMITE EXTERIORIZAR LA VOLUNTAD.
El Contrato queda perfeccionado en principio, como regla general, cuando ambas partes han prestado su
consentimiento sobre todos y cada uno de los elementos del negocio que quieren concluir.
El articulo 284 CCyC consagra la libertad de formas para los actos jurídicos. La doctrina nacional se
adhiere a la libertad de formas a menos que la ley establezca una.
El 285 establece que los actos sin forma expresa, valdrán como acto en que las partes que se obligaron a
elevar dicha formalidad hasta que cumplan con la forma establecida.
Los documentos generados por medios electrónicos y el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados
o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de
identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital:
• Debe consistir en el nombre del firmante o su signo, en estos medios electrónicos queda satisfecho
el requisito si se utiliza una firma digital.
• Correo electrónico: carecen de firma digital, tiene menor posición que un documento privado, no
OM
obstante se puede presentar en juicio para probar un contrato.
• El fax posee suficiente eficacia probatoria como principio de prueba por escrito.
Se entiende por firma el trazo escrito de una manera particular, mediante el cual una persona rubrica en
forma habitual sus instrumentos. En principio este trazo escrito debe corresponder al nombre y apellido del
firmante, no siendo relevante que el mismo sea legible o no. Lo que es fundamental es el carácter de
.C
habitualidad , es decir que el trazo sea siempre el mismo, sin perjuicio de las alteraciones de detalles que
pudieran producirse con el tiempo.
DD
Ley de firma digital 25.506 CAPITULO I Consideraciones generales ARTICULO 1º — Objeto. Se reconoce
el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece
la presente ley. ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del
LA
firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación
por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar
cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a
ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con
FI
para su ausencia.
Firma Digital Firma Art. 288 CCyC. Firma “La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad
expresada en el texto a la cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los
instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho
si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. Art. 313
CCyC. Firma de los instrumentos privados. “Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe
o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos
testigos que deben suscribir también el instrumento”.
ARTICULO 4º — Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables: a) A las disposiciones por
causa de muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c) A los actos personalísimos en general;
d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la
OM
procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se
presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento
de su firma. ARTICULO 9º — Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos: a)
Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; b) Ser
debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho
.C
certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; c) Que dicho certificado haya sido
emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado. ARTICULO 10. —
Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo
DD
programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento
firmado proviene del remitente. ARTICULO 11. — Original. Los documentos electrónicos firmados
digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera
generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como
LA
consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la
reglamentación. ARTICULO 12. — Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o
datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales
firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean
FI
accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y
hora de su generación, envío y/o recepción.
DOBLE EJEMPLAR-
Una de las principales diferencias cuando se clasifican los contratos en unilaterales y bilaterales es la
necesidad del doble ejemplar (o de tantos ejemplares como partes existan con un interés distinto) en el
caso de tratarse de un contrato bilateral o plurilateral celebrado por escrito. El Art. 1.021 CC dice: “los
actos, sin embargo, que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en
tantos originales, como partes haya con un interés distinto”. Esto trata de poner a las partes en igualdad de
condiciones respecto de la prueba del contrato; de lo contrario quien guarda el documento único se
encuentra en situación de superioridad respecto de la otra. De conformidad al Art. 1.023 CC: “el defecto de
redacción en diversos ejemplares, en los actos perfectamente bilaterales, no anula las convenciones
contenidas en ellos, si por otras pruebas se demuestra que el acto fue concluido de una manera definitiva”.
La formalidad es exigida para la validez del contrato, pero probada la documentación puede demostrarse,
por otros medios, el contenido a su tiempo documentado. Omitido el requisito del doble ejemplar se vuelve
Doble ejemplar en el Código Civil y Comercial El Código Civil y Comercial, ha eliminado este requisito
formal del doble ejemplar aunque algunos autores recomiendan sólo a los fines probatorios.
Ley 26.361 Modificación de la Ley Nº 24.240. Sancionada: 12 Marzo de 2008 Promulgada Parcialmente:
OM
Abril 3 de 2008
ARTICULO 7º — Sustitúyese el texto del artículo 10 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por
el siguiente: Artículo 10: Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta
de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá
.C
constar: a) La descripción y especificación del bien. b) Nombre y domicilio del vendedor. c) Nombre y
domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere. d) La mención de las
características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley. e) Plazos y condiciones de entrega. f)
DD
El precio y condiciones de pago. g) Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el
adquirente. La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente
legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se
incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas
LA
deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares
como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser
entregado al consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del
bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley
FI
➢ Libertad de formas:
Art 1015 ccyc: establece que solo son formales los contratos a los que la ley establece una formalidad
determinada, por ejemplo, compraventa de inmuebles, lo que significa que la ley no designa forma
especifica, para exteriorizar la voluntad de las partes, estas utilizaran la que crean convenientes.
Clasificacion:
Formas ad probationem: habilita a una forma a llevarse adelante, teniendo en cuenta que podría quedar
satisfecha con esa presentación
Por ejemplo, donación de inmueble, muebles registrables, prestaciones periodicas o vitalicias. Al no estar
esa forma, el acto cae.
Relativas: si la formalidad no es exigida bajo sanción de nulidad, la misma es relativa, en tal caso el
contrato no queda concluido hasta dar cumplimiento en la forma en cuestión, en este caso los contratos
valen como compromiso de las partes a cumplir la formalidad pendiente, articulo 285.
Formales: la forma se exige para facilitar la prueba de los contratos en un eventual juicio.
OM
¿cuál sería la forma de contrato en la relación de consumo? La forma va estar tipificada de acuerdo a su
estructura legal y jurídica, se encuentra en el art 42 de la CN expresa “ que las autoridades proveerán para
una educación de consumo, a la proteccion de salud del ciudadano..” la forma se da por los art 4,7,10 bis,
5, 17, 19 de la ley 24240, obligan al proveedor a estar dentro de los requisitos establecidos para elevar
una oferta al consumidor.
.C
CONVERSION DEL NEGOCIO JURIDICO:
DD
Se da cuando por algún defecto de forma, o de estructura, el acto no logra los efectos que se esperan, en
este caso, se busca la conversión del negocio, manteniendo sus efectos. Dicha conversión no la dan las
partes, sino que está establecida por ley 24240, articulo 37, párrafo 2.
LA
Lorenzetti: “es convertir al pecador no es expulsarlo del sistema, se lo convierte civilmente, para que sus
efectos se mantengan sin ser la forma original”. Hay que readecuar el negocio jurídico, reestableciendo
esa forma imperfecta, pero consolidando el negocio y manteniendo sus efectos.
Esta prevista en la ley, teniendo en cuenta que se da en forma de integración del negocio.
FI
La voluntad genera obligaciones, es una voluntad bilateral en la cual se obligan las partes, es un deber de
El efecto limitado se conoce como efecto relativo de los contratos, la cosa concluida entre unos no puede
dañar ni aprovechar a los otros.
El art 1023 considera parte del contrato a quien: incorporación de terceros al contrato.
Se van a regir por la ley 24240. Hay una tutela de daños y perjuicios a la ineficacia de dichos contratos,
siempre y cuando sea el consumidor el afectado, estará a cargo de los proveedores en su responsabilidad
solidaria.
También se dan en las tarjetas de crédito, ya que estas esta: el banco emisor, la entidad financiera, la red
de negocios, el consumidor o usuario.
La moderna contratación esta dada a partir de este crecimiento del mercado en el intercambio de bienes y
OM
servicios, dada a partir de la mitad del siglo XX en adelante con la aparición del consumidor, las leyes de
adhesión, etc. todo está tipificado por los nuevos paradigmas dados en el sistema de contratación.
Unidad 4
EFECTOS DE LOS CONTRATOS BILATERALES -
.C
¿ cual es la regla en materia de efectos?
relatividad art 1021: es solo a las partes.
situación de terceros 1022.
DD
quienes son parte del contrato: 1023
Se trata de la facultad, el poder que la norma le brinda a uno de los contratantes de un contrato bilateral,
para suspender el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, si es que la otra parte no cumple, ni ofrece
garantía de cumplimiento.
FI
En contratos bilaterales porque esta figura junto con las demás, son elementos naturales (siguen al
contrato) de este tipo contractual, las partes no necesitan pactarlo.
otra parte porque se entiende que por el momento hay un incumplimiento parcial no definitivo,
Art 1031: en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de
ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que
¿con que figura de Daños tiene relación la naturaleza? Con la función preventiva. Ya que no se necesita
que el daño se configure como tal, con tal de que haya peligro de daño, ya se puede accionar.
➢ REQUISITOS
OM
3°: el incumplimiento parcial de la otra parte.
Segunda parte del artículo 1031: “la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como
excepción”.
.C
¿cuándo se está frente a una acción? Cuando la persona activa el procedimiento civil, pide al juez algo en
derecho. (demanda)
DD
Es decir, el contratante cumplidor va al juez y pide suspender el cumplimiento porque la otra parte no
cumple, acciona el mecanismo procesal.
¿a qué refiere la excepción? La defensa que la persona puede oponer frente a un ataque en derecho
frente a una acción (se defiende de la demanda)
LA
Con esta, el contratante se defiende de un ataque previo en derecho, opone la figura como defensa y dice
al juez que no puede cumplir porque la otra parte no está cumpliendo.
En el código de Vélez existía una figura similar “excepción de cumplimiento” articulo 1201, según la cual
FI
nadie podía demandar el cumplimiento si él mismo no puede cumplir primero con las obligaciones a su
cargo. Era limitada, solo podía ser utilizada para defenderse.
Hoy la figura es mas amplia, se puede deducir como excepción, y también se puede accionar. No
necesariamente se tiene que esperar a ser demandado por cumplimiento para poder oponerla. La relación
con la figura de Vélez es que esta nueva, engloba también la excepción.
Este planteo se puede hacer tanto judicial como extrajudicial, el término, “puede” refiere a que además se
lo puede resolver de manera extrajudicial, como ser, que la parte cumplidora comunique a la otra su
voluntad de suspender el contrato, y si la otra lo niega, o no da respuesta, el ultimo remedio es accionar
judicialmente.
TUTELA PREVENTIVA:
Articulo 1032:En esta figura no hay un incumplimiento en principio. Lo que hay es una amenaza de daño,
hay una posibilidad de incumplimiento futuro.
Ese temor debe ser fundado, debe ser acreditado, probar la amenaza de daño.
Ejemplos.
La otra parte solicitó concurso preventivo, se declaró insolvente, o en quiebra. Perdio sus bienes por caso
fortuito o fuerza mayor, o enajenó todos sus bienes.
similitudes:
OM
➢ Se encuadra dentro de la función preventiva.
➢ naturaleza.
➢ finalidad.
1:08
.C
- REQUISITOS:
- CESE-
Es una figura prevista para los contratos bilaterales, que autoriza a la parte cumplidora a EXTINGUIR el
contrato, a través de la via de la RESOLUCIÓN, cuando la otra parte deje de cumplir.
FI
- Producido el incumplimiento de una de las partes, la otra que no ha incurrido a incumplir, tiene el
derecho de resolver el contrato.
Articulo 1083: "Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo
incumple".
Art 1086- Las partes pueden pactar expresamente que el incumplimiento de cualquiera de ellas causa
el derecho de la otra a resolver el contrato. En su contrato pueden identificar incumplimientos
genéricos o específicos que autoricen la resolución.
la cláusula resolutoria por incumplimiento se considera incluida en todo contrato bilateral (art. 1087),
sólo la parte que no ha caído en incumplimiento puede pretender resolver el contrato. Por lo demás es la
solución que fluye del inc. c) del art. 1078, en tanto legitima a la parte que ha recibido una comunicación
de extinción del contrato a oponerse a ella si la otra parte no ha cumplido su prestación. Y cuando ambas
partes están en mora no hay posibilidad de resolución
Cuando las partes decidieron celebrar el contrato, pactaron esta facultad de que frente al incumplimiento
total, o parcial, de determinada prestación, ya plasmaron esta clasula resolutoria.
El procedimiento para hacerla efectiva es: que la parte cumplidora comunique la voluntad de resolver a la
otra parte. La resolución surte efectos a partir de que la parte interesada comunica a la incumplidora de
forma fehaciente su voluntad de resolver.
OM
• Tácita, Implícita: aunque no lo pacten se presume que está, pero el procedimiento para hacerla
efectiva, será mas tedioso. FACULTAD DE RESOLVER AUNQUE NO LO HAYAN PACTADO.
1088: pasos que debe cumplir el interesado antes de hacer efectiva la clausula: en el caso de que no lo
.C
hayan pactado expresamente.
art. 1084 se refiere a la "configuración del incumplimiento" con el siguiente texto: "A los fines de la
DD
resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es
esencial cuando: "a) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del
contrato; "b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del
acreedor; "c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a
LA
esperar; "d) el incumplimiento es intencional; "e) el incumplimiento ha sido anunciado por una
manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor
tempestivo: tiene que ver con las obligaciones a plazo donde el tiempo es requisito esencial.
C: hay que apercibirlo, o intimarlo a cumplir en un plazo no menor a 15 dias con la pena de que si no
cumple, se resuelve el contrato, si no cumple y pasan los quince días, la resolución opera de pleno
derecho. Este último requisito no será necesario en las obligaciones cuyo plazo ya venció, en aquella
en las que el cumplimiento se tornó imposible, o cuando la parte incumplidora comunica su voluntad de
no cumplir. En estos casos la resolución opera cuando el acreedor le comunica a la otra parte que va
resolver.
OM
las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no
haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños".
Estas reglas no se aplican a la rescisión bilateral (distracto) pues en tal hipótesis cabe a las partes
determinar cómo se efectuarán —o no— las restituciones recíprocas. Por lo demás cabe subrayar que
estas reglas son supletorias de la voluntad de las partes, las que las pueden desplazar por lo que ellas
acuerden.
- .C
REPARACION DEL DAÑO: 1082: que requiere que se den los presupuestos de la responsabilidad
DD
civil: la existencia de un daño no justificado, atribuible en función de un factor de atribución y que
guarde un adecuado nexo de causalidad con la conducta desplegada por aquél a quien se
pretende atribuir esa responsabilidad
LA
SEÑAL O ARRAS
Ver en mosset.
1059-1060
FI
Se trata de la entrega o la dacion de una cosa mueble que puede o no ser dinero, tiene la finalidad de
reforzar el cumplimiento del futuro contrato, o asegurar la celebración del contrato, o permitir el
arrepentimiento.
Articulo 1059:
Funciones:
- Reforzar el compromiso, ejerciendo una cierta presión o coacción sobre las partes a cumplir o
asegurar el contrato.
- Permitir el retiro unilateral de cualquiera de las partes respecto frente al arrepentimiento.
Especies:
- Penitenciaria
- Confirmatoria:
Hoy en el CCyC se tiene como regla que la señal se entiende como CONFIRMATORIA del acto. Se
OM
presume que no se puede arrepentir. Y como excepción: la especie PENITENCIARIA las partes tienen
que pactar con la finalidad de permitir el arrepentimiento, si no se acuerda esta especie, se presume
confirmatoria.
Efectos:
-
.C
El que la dio la pierde en beneficio de la otra.
DD
- El que la recibió, la restituye doblada. Porque es una forma de indemnizar, la expectativa que se
generó se debe resarcir.
La seña tiene una doble función, hasta el momento de la celebración del contrato actúa como SEÑA,
una vez celebrado, lo dado como seña integra el precio del contrato, como pago a cuenta, o seña a
cuenta de precio.
Para que esto se valido, en el Cod de Velez había que pactarlo, se conocía como clausula seña a cuenta
FI
de precio.
El CCyC expresa, que ya no se necesita pactar, si es de la misma especie la señal se tiene como parte de
la prestación, no cuenta como parte si es de diferente especie, o de obligación de hacer o de dar.
GARANTIAS DE SANEAMIENTO:
Son efecto natural de los CONTRATOS ONEROSOS, en estos hay dos partes intervinientes. Una parte
transmite algo y la otra parte paga por ello.
Garante es alguien que es responsable de algo frente a otra persona, es la persona en cabeza de la cual
pesa la garantía o la responsabilidad de algo frente a otra persona.
Articulo 1033.
La de saneamiento, que es la forma de amparar al adquirente a titulo oneroso de los defectos que tenga la
cosa o de la turbación que pueda sufrir por parte de terceros.
Ese vicio puede estar en la materialidad de la cosa, lo que esta viciada es la cosa. opera la garantía por
OM
vicios ocultos.
O puede estar en el derecho que acompaña a la cosa, la legitimidad esta afectada, y corresponde aplicar
la garantía de EVICCION.
Ubicación metodológica:
.C
Sección IV art 1033 hasta 1043 – Disposiciones Generales aplicables a las dos garantías.
DD
Desde el art 1044 al 1050- Garantia de Eviccion
- Antecesores, este art se complementa con el art 1035, excepción a la regla de que aplica solo a los
contratos onerosos., ya que en este el adquirente a titulo a gratuito puede reclamar por algún vicio.
¿cómo se da esa excepción?
El que recibió a titulo gratuito la cosa con vicio puede subrogarse en las acciones que tiene su enajenante
e ir contra el enajenante, o antecesor que haya trasmitido a titulo gratuito.
X: antecesor de A que trasmitió a titulo a oneroso la cosa viciada a A. (el vicio debe estar desde
esta transmisión)
B: debe reclamar a X.
Disponibilidad
1036: REGLA: esta norma que regula la garantía de saneamiento son DISPONIBLES -SUPLETORIAS.
Art 962.
1037: Hay un limite, cuando vayan a disminuir o suprirmir, son de interpretación restrictiva, de acuerdo a la
literalidad del texto, art 1062, la ley manda a tener cuenta dicha interpretación.El juez va tener en cuenta lo
que las partes pactaron en el contrato, y las reglas de la literalidad.
1038: la supresión o disminución no tendrá lugar además de lo anterior, cuando si el enajenante conoció el
peligro de evicción o la existencia de vicio, o si el enajenante actúa de manera profesional ala que conoció
de la enajenación
OM
por ejemplo, mecanico profesional trasmite un auto viciado plasamando la supresión o disminución de la
garantía, NO TENDRÁ LUGAR LA CLAUSULA, se presume que se actúa de manera profesiona.. Y si la
parte que compra es profesional, en este caso, si valdría la clausula de supresión o dismunucion, porque
las dos partes son profesionales en la materia, no se presume la mala fe en el transmitente porque la ley
.C
presume que la otra parte por su profesionalidad tambien podía haber conocido la existencia de vicio.
normativa. Podrán ampliarla, pero nunca disminuirla ni suprimirla porque será clausula abusiva, articulo 37
dicha ley.
FI
La doctrina nacional había sostenido que las normas sobre la evicción y vicios no eran suficientes para
amparar a los consumidores. Entre otras cosas, se ha dicho la liberación de responsabilidad cuando el
adquirente debía conocer los defectos por su profesión uoficio no puede ser considerada oponible al
adquirente profesional puesto en el rol de consumidor. El artículo 10 bis de la Ley 24.240 de Defensa del
Consumidor ante el incumplimiento de la obligación por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el
consumidor podrá optar por: a.Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera
posible. b.Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. c.Rescindir el contrato con derecho a
la restitución de lo pagado; considerando la integración del contrato. Y el artículo 11 de la misma Ley:
cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código
Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozaran de garantía legal por defectos o vicios de
cualquier índole. La garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles
y usados, y por seis meses en los demás casos a partir de la entrega.
Rivera.
INTERPRETACIÓN.
Concepto Interpretar una declaración de voluntad es la determinación del significado que a él corresponde,
fijando su alcance. interpretar es una actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de las
manifestaciones de voluntad con el fin de establecer su contenido.
Objeto de interpretación. El contrato como acto jurídico que es requiere de una voluntad que sea
OM
declarada. La cuestión radica en determinar si, en el caso de que la voluntad declarada no coincida con lo
efectivamente querido, ha de prevalecer lo transmitido, manifestado, declarado al otro, o por el contrario ha
de darse relevancia a lo efectivamente querido; tiene trascendental importancia en el ámbito de la
interpretación de los contratos, pues:
.C
(i) en todo contrato necesariamente hay una declaración de voluntad dirigida a otro;
(ii) de acuerdo con la posición que se adopte, el objeto de la interpretación será lo querido
efectivamente por el declarante, o la declaración tal como pudo ser entendida de buena fe por
DD
la parte a la cual la declaración fue dirigida.
La primera directiva que da el CCyC es que la interpretación ha de buscar la intención común: El art. 1061
LA
dispone que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de
buena fe.
maneras:
2: derivando de la voluntad declarada lo que presumiblemente hubieran manifestado las partes sobre el
punto, si lo hubiesen previsto expresamente, ese ultimo punto se denomina interpretación integradora.
Esta interp integradora no se puede hacer aplicando el criterio personal del interprete, sino que debe
hacerse atendiendo a las disposiciones legales que establecen la manera de integrar: siendo asi el articulo
964 inc C dispone: que el contrato se integra con "los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto
sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente
conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su
aplicación sea irrazonable".
OM
La interpretación de la declaración de voluntad es indispensable sólo cuando las partes no la han
entendido de manera coincidente. De modo que si, a pesar de la ambigüedad de la expresión, ambas
partes han entendido lo mismo, no es necesaria la interpretación.
.C
Reglas y fuentes de interpretación:
Alude a cuales son las pautas que guian dicha interpretación, y surge la referencia a la buena fe.
DD
1065: llama fuentes a lo que tradicionalmente se denominó medios de interpretación. Dichos medios
aluden a elementos con los cuales trabajara el interprete para determinar el resultado de la interpretación,
principalmente, los usos del trafico, y la conducta posterior de las partes.
LA
Buena fe:
En el ámbito de las relaciones jurídicas nacidas de negocios jurídicos, rige el concepto de buena fe lealtad
u objetiva, que impone el deber de actuar como lo hace la gente honesta, con lealtad y rectitud, tanto
en las tratativas anteriores al negocio, cuanto en su celebración, interpretación y ejecución. Así lo impone
FI
el art. 1061.
Díez Picazo la buena fe es mucho más que una directriz en la interpretación de los contratos. Ella entraña
deberes para los contratantes: por lo pronto un deber de honestidad, pero también un deber de
cooperación y un criterio para puntualizar derechos y deberes de las partes. Se trata en definitiva de los
deberes secundarios de conducta emanados del principio de buena fe
El declarante debe manifestarse de la manera más clara y precisa posible, de acuerdo con una normal
diligencia, teniendo en cuenta las posibilidades de comprensión de la contraparte.
la buena fe impone:
Atender al significado usual de una expresión en el tráfico; el mismo art. 1063 dispone que se puede
prescindir del sentido que a las palabras da el uso general, cuando "tengan un significado específico que
surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con
los criterios dispuestos para la integración del contrato.
OM
deber de expresarse con claridad impuesto por el art. 985.
nadie puede volver sobre sus propios actos en tanto éstos hayan generado confianza en la contraparte; es
la regla del venire contra factum proprium (o doctrina de los actos propios) que el CCyC consagra
expresamente como regla de interpretación en el art. 1067.
.C
Nuestra doctrina entendió que la regla del favor debitoris sólo es justa en los contratos gratuitos, pero no
en los onerosos, en los que debe estarse a la equivalencia de las prestaciones como criterio rector de la
interpretación. Este es el criterio del CCyC expuesto en el art. 1068: cuando las expresiones del contrato
DD
son oscuras se ha de interpretar del modo menos gravoso para el obligado si el contrato es a título gratuito
Y si es a título oneroso ha de serlo en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las
partes.
INTEGRACION:
LA
• Normas indisponibles.
• Normas supletorias
FI
En los contratos de Adhesion: art 987 Las clausulas ambiguas predispuestas por una de las parte se
las cláusulas predispuestas nunca deben ir en contra del patrimonio o interes de la dignidad del
consumidor.
Art 37 Ley 24.240: CAPITULO IX-DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los
derechos de la otra parte;
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan
dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en
su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de
lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más
cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera
necesario.
OM
Interpretación de los contratos de consumo. Rivera
El CCyC contiene reglas sobre los "contratos de consumo" (arts. 1092 y ss.), sin perjuicio de la vigencia de
la ley 24.240 y sus reformas. El CCyC contiene dos preceptos que se refieren a la interpretación y
prelación normativa de las relaciones de consumo y a la interpretación del contrato de consumo (arts. 1094
.C
y 1095). El primero de esos preceptos se refiere a la interpretación de la ley, que ha de hacerse de
acuerdo con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. Y el que
verdaderamente trata de la interpretación del contrato es el 1095, que dispone que el contrato se interpreta
DD
en el sentido más favorable para el consumidor; y cuando existan dudas sobre el alcance de su obligación
se adopta la que sea menos gravosa. Con lo cual rige el principio favor debitoris en favor del consumidor.
Artículo 1094: Interpretación conforme el principio de protección del consumidor y acceso al consumo
sustentable.
LA
. La excesiva onerosidad
FI
545 rivera
567.
Criterio general Para Lorenzetti, el acontecimiento extraordinario debe instaurar una desmesura en esa
onerosidad que se mide racionalmente con la otra prestación; se trata de una relación económica en que
una cosa se da a cambio de otra similar según las valoraciones del mercado; esas valoraciones han sido
distorsionadas. Se trata, pues, de una relación objetiva, no de la propia utilidad. No se debe tomar en
cuenta solamente la situación patrimonial del afectado, puesto que se trata de examinar la correlatividad
de las prestaciones derivadas del contrato y no una relación patrimonial que no entró en consideración en
el programa convencional concreto. En definitiva, lo que cuenta no es la prestación en sí misma, sino en
su relación de equivalencia con la prestación a cargo del otro contratante, cuyo desajuste produce una
alteración fundamental de la base económica del negocio (Lorenzetti). Es que, en definitiva, lo que se
juzga es la desaparición de la relación de equivalencia entre las prestaciones. Pero siempre que de ello
resulte un perjuicio para uno de ellos: de modo que no autoriza a cambiar los términos del contrato el
el contrato se extingue porque una de las partes no lo cumple y la otra ejerce la facultad de resolverlo, o
porque se dan las circunstancias previstas por la ley o el contrato para que una de las partes rescinda ese
contrato, etcétera
RESOLUCION:
La resolución es un modo de ineficacia de los negocios jurídicos, y por ende de los contratos, que se
da en razón de la producción de un hecho sobreviniente a la constitución del negocio.
OM
es cuando se rompe el contrato, una de las partes decide resolver en términos de ineficacia del negocio
que no llego a alcanzar el ideal que las partes al contratar pensaron que podían encontrar para ambas.
se puede dar tambien una vez que tiene curso de ejecucion el contrato. por ejem si es en cuotas, por falta
de pago, o por falta de ineficacia en el producto.
.C
el art 1090 aparece con presencia en dicha figura. porque habla de una frustración. en el cod de velez no
estaba. habla de cuando se puede llegar a la resolución por un hecho sobreviniente ajeno a las partes que
DD
no estaba cuando se produjo la constitución del contrato.
Ese hecho puede ser imputable a una de las partes: el incumplimiento que habilita a la otra parte a
resolver el contrato. O ser ajeno a ellas, como puede ser que acaezca un hecho futuro e incierto
(condición) al cual se sujetó la permanencia del contrato:
LA
Automáticamente: con el advenimiento del hecho previsto en el mismo acto, sin necesidad de una nueva
declaración que produzca la ineficacia, ya que se la tuvo en mira al crearse el negocio.
• Efectos
La resolución tiene efectos retroactivos al día de la celebración del negocio jurídico (art. 1079 b]). La
retroactividad obliga a las partes a restituirse lo recibido en razón del negocio o su valor (arts. 1080 y
1081); además, la parte incumplidora deberá la indemnización por daños y perjuicios (incluso al declararse
la resolución del contrato por el ejercicio del pacto comisorio). El efecto retroactivo no afecta a terceros de
buena fe y a título oneroso (art. 1079 b]).
REVOCACIÓN.
es la retracción de la voluntad que deja sin efecto la relación jurídica. Opera sólo en los casos en que la ley
o el contrato autorizan a hacerlo al autor de la manifestación de voluntad en los actos unilaterales, o una
de las partes en los actos bilaterales, y en tal caso la relación jurídica queda sin efectos hacia el futuro.
es cuando una de las partes se retira del contrato. cuando la ley o el contrato lo autoriza.
Caracteres:
— un acto unilateral, pues basta la voluntad del autor (si es un testamento) o de una sola de las partes si
el acto que se revoca es bilateral;
— es voluntaria: la revocación opera sólo en los casos autorizados por la ley, pero debe ser puesta en
ejercicio por la voluntad del sujeto legitimado.
OM
Efectos: la revocación opera —salvo disposición legal en contrario— hacia el futuro (art. 1079, inc. a]).
RECISION:
es una causal de ineficacia, por la cual, un acto jurídico válido queda sin efecto para el futuro en razón del
acuerdo de las partes, o de la voluntad de una sola de ellas, autorizada por la ley o por la propia
.C
convención.
López de Zavalía distingue entre la rescisión unilateral, bilateral y legal. En la unilateral basta con la
voluntad de una de las partes para terminar el contrato; la legitimación para ejercer esta atribución puede
DD
tener su causa en el mismo contrato ("el dador de la distribución podrá dar por terminado el contrato
mediante su comunicación al distribuidor con un preaviso de seis meses") o en la ley. En la bilateral es
necesaria la confluencia de la voluntad de ambas partes. Comenzamos con el estudio de la rescisión
bilateral.
LA
La rescisión por voluntad bilateral se da en el llamado distracto, al que se refiere el art. 1076, el cual
preceptúa: "El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en
contrario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros".
FI
En este caso, es evidente que las partes del negocio están legitimadas para convenir que una de ellas o
ambas, pero en todo caso unilateralmente, puedan en el futuro dejar sin efecto el negocio, pues nada lo
impide. Así las partes de un contrato de distribución pueden convenir que una o ambas partes tienen la
facultad de rescindir el contrato después de pasado cierto tiempo de vigencia del mismo, por decisión
unilateral y con un cierto preaviso a la contraparte.
es un contrato que pone fin a otro. En pocas palabras, si dos empresas tienen celebrado un contrato de
distribución y un día deciden poner fin a él y para ello acuerdan la restitución de los productos que tiene el
distribuidor en su poder y hacen una rendición de cuentas y se satisfacen los saldos que pudieran existir
La rescisión es unilateral cuando proviene de la voluntad de una de las partes del acto jurídico, ya sea
porque ellas acordaron expresamente esa facultad o bien porque la ley lo autoriza. Está prevista en el art.
1077. Ejemplo: el contrato de obra en que el comitente puede desistir de la obra por su sola voluntad (art.
1261).
características:
— funciona en los contratos de duración, y en aquellos cuyos efectos no han empezado aún a producirse;
— es voluntaria y de uso discrecional, alcanzando esa condición, en principio, a las materias regidas por
OM
leyes supletorias, no a las sujetas a normas imperativas; — es aplicable sólo a los negocios bilaterales.
efectos,
la rescisión opera ex nunc, es decir, solamente para el futuro y a partir del momento que la manifestación
de la voluntad se presentó (art. 1079 a). Sin embargo, en los supuestos de distracto los efectos de la
.C
rescisión dependerán de lo que las partes estipulen, pudiendo convenirse que el contrato originario quede
sin efecto retroactivamente, con la obligación consiguiente de las partes de restituirse lo obtenido en virtud
de él, obviamente, con el límite de no poder perjudicar los derechos adquiridos por los terceros a causa del
DD
contrato originario.
la responsabilidad civil tiende a la reparacion del daño. en el codigo de velez tenia una estructura mas acotada
limitada. luego aparece la ley 27711 1968 refiriendo a limites al abuso del derecho, partes subjetivas, daños .
FI
la responsabilidad en la relacion de consumo siempre es solidaria. es decir que van a tener que responder toda la
cadena de produccion al consumidor que obtuvo un bien o servicio que no pudo satisfacer su consumo. siempre y
cuando una de estas puede quedar exonerada demostrando que entrego en tiempo y forma y de manera eficaz el
producto. la carga de la prueba quedara a cargo de quien la presenta.
2021, proyecto de ley de codigo de defensa al consumidor que derogaria la ley 24.240, aparece la figura del
hipervulnerable, determinado por grupos hetarios. la hipervulnerabilidad se da por las exigencias que tiene el
mercado, proveedores, etc, en funcion del cual se encuentran estos grupos.
La ley 26.993 modificó el art. 40 bis de esta forma: "El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al
OM
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera
inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor
de bienes o del prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos,
fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes
objeto de la relación de consumo.
.C
La nueva disposición se encarga de destacar que: "esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos
de la administración que reúnan los siguientes requisitos: a) La norma de creación les haya concedido
DD
facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en
cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta; b) Estén dotados de especialización técnica,
independencia e imparcialidad indubitadas; c) Sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y
suficiente" Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos
LA
del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que
resultan 656 de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no
patrimoniales.
El daño punitivo el art. 52 bis regula de esta forma: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones
FI
legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil
a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias
del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor
sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de
las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo
de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley" ($ 5.000.000).
En suma, el consumidor tiene la facultad de reclamar, al margen del daño efectivamente sufrido, una multa
a su favor en concepto de daño punitivo cuando el proveedor "no cumpla con sus obligaciones legales o
contractuales". La jurisprudencia ha ido recogiendo esta figura y los precedentes son muy variados; la
mayor controversia pasa por el monto de esas multas que a veces resultan muy exiguas y en algunos
fallos claramente desproporcionados, pudiendo ocasionar un grosero enriquecimiento indebido a favor del
consumidor.