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CONTRATOS

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Contratos

UNIDAD 1:

CONCEPTO

Un concepto es una representación mental, una opinión sobre algo.

OM
CONTRATO:
Messineo: “Es el centro de vida de los negocios, instrumento practico que realiza las mas variadas
finalidades de la vida diaria, a través de este, las personas tanto físicas como jurídicas pueden satisfacer
sus necesidades e intereses”.

.C
Rivera: “Es el acto voluntario lícito en el que actúan por lo menos dos partes que prestan su
consentimiento, tiene por finalidad mediata establecer en entre ellas, relaciones jurídicas, cuyo objeto es
patrimonial”.
DD
“El Contrato es un acuerdo de voluntades que producen efectos jurídicos. Es una herramienta jurídica que
forma parte de nuestro cotidiano vivir, desde situaciones simples a las más complejas”.

DEFINICION LEGAL:
LA

Artículo 957 CCyC: Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o mas partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1137 CC: “Hay contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de
FI

voluntad común, destinada a reglar sus derechos”.

Esta definición supera viejas criticas a la del Cód. de Velez, determina su naturaleza patrimonial, ya no se
habla de voluntad común sino de manifestación del consentimiento y se denota su finalidad.


Acto jurídico: es el Género. Contrato: es la Especie = Consecuencia: Le van a ser aplicables al contrato las
reglas del género, salvo ciertas reglas especiales, hay una relación estrecha, por ejemplo, en cuanto al
objeto del contrato, nos remite al objeto del acto jurídico.

Partes: intervienen dos o más, con partes se alude técnicamente a sectores con un interés distinto, aun
cuando cada uno de estos este conformado por una persona o una pluralidad. El Cód., de Veléz no
hablaba de partes sino de personas, con lo cual la diferencia con el CCyC es que ahora no se limita a una
sola persona, ya que dentro de esa “parte” puede haber más de una.

¿Quién es parte en un contrato? Art 1023:

- lo otorga en nombre propio, aunque sea en interés ajeno.

- es representado por un otorgante que actúa en nombre de su interés.

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- manifiesta su voluntad contractual, aunque sea trasmitida por un corredor o un agente sin representación.

Consentimiento manifestado: es un elemento esencial del contrato. Es la coincidencia de la manifestación


de voluntad de las partes que va dirigida a dar nacimiento al contrato. La voluntad es un elemento interno
de la persona que va ser conocido cuando lo haga común, lo transcienda a la otra parte, cuando se la
exterioriza, expresa, y la otra parte hace lo mismo, es donde se forma el consentimiento. Este no es algo
unilateral, sino uno solo, lo que si hay varias son las voluntades.

Crear, regular, modificar, transferir, extinguir: el término “para” del art es algo nuevo, denota una cierta
finalidad (causa fin), imposición de libertad de las partes orientada al objeto del contrato. Anteriormente se
creía que con los contratos solo se podía crear relaciones jurídicas, no se podía modificar o extinguir, esta

OM
parte se la dejaban a las convenciones, ahora es una cuestión mas amplia y se terminó con la discusión.

Objeto: Es y debe ser patrimonial, si no lo es se está frente a otro acto jurídico. Sin embargo, el interés
que motiva a las partes puede ser extrapatrimonial o patrimonial. Artículos 1003, 279 CCyC.

EVOLUCIÓN

.C
Las primeras nociones de contrato nacen en el derecho romano, en el derecho intermedio, lo común de
estas dos etapas es se lo ligaba con ciertos rituales.
DD
En la etapa del derecho moderno el contrato adquiere una concepción unitaria y atípica donde reina el
voluntarismo y el consensualismo, todo se regía por la voluntad humana, y el consenso de las partes era
suficiente para obligarlas, no necesitaban ciertos formalismos. Esta noción es fruto de una influencia que
venia de la iglesia, el mercantilismo, y el iusnaturalismo, estas instituciones van a bregar por la
LA

obligatoriedad de los pactos.

En la época de la revolución francesa se establece por primera vez en la historia el contrato clásico, regido
por tres principios:
FI

Libertad de los contratantes: poder decidir si quiero hacerlo, con quien contratar, y sobre qué, esta libertad
tenia transcendencia sin límites o excepcionales, aquí no intervenía el estado, era abstencionista.

Igualdad de los contratantes, había una igualdad formal que garantizaba la justicia equitativa de los


contratos.

Fuerza obligatoria del contrato: las partes lo debían cumplir sin posibilidad de redimirse, se priorizaba el
valor seguridad por sobre el valor justicia, al estado le interesaba hacer cumplir el contrato no ver si era
justo o no.

El centro de este contrato era la autonomía privada, y el reconocimiento de la propiedad privada, estas
figuras daban el fundamento de la poca intervención del estado, y el modelo de este, se asemejaba a un
contrato paritario (celebrado entre pares)

Esta noción clásica entró en crisis, esa igualdad de la que se hablaba, no implicaba una real, se notaba
que había una parte fuerte que explotaba al débil, que la libertad era una ilusión ya que se le imponía a
una parte sobre que y como contratar, entonces ante el reclamo de los civiles de que el estado intervenga,

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controle, revise, aquel comienza a inmiscuirse a través del fenómeno del dirigismo contractual este
mecanismo, herramienta, que usaba para encausar el contrato y tratar de poner a las partes en un mismo
pie de igualdad, esto restringía de cierta manera la autonomía privada, los resultados de esta intervención
fueron que: aumentaron las normas imperativas, hubo mas reglamentación, aparece la revisión judicial, se
avanzó el orden publico con lo que aparece nuevas formas contractuales: contratación en masa, se
despersonaliza el contrato, hay un contenido predispuesto el cual lo describe solo una de las partes, y la
otra parte se adhiere o no, el centro de alguna manera sigue siendo la autonomía privada, no tan poderosa
sino mas limitada, la característica principal es la desigualdad, al ver esta, el estado debe intervenir, por
ejemplo la Ley de Defensa al Consumidor en Argentina se la tiene desde 1993, y con rango constitucional
a partir del 1994.

OM
Actualmente el contrato sigue siendo el instrumento que canaliza la circulación de bienes y servicios,
protagoniza el funcionamiento del mercado, es el eje de todo el sistema del derecho privado, pero ha
evolucionado sobre todo en cuanto a limites.

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

.C
Definición según Mosset iturraspe: “Es el poder jurigenético que el ordenamiento jurídico le reconoce a los
particulares para que puedan autoregular sus derechos”. De éste modo el derecho objetivo convierte el
DD
poder de hecho en poder jurídico, es decir, en poder de generar normas jurídicas o poder jurigenético de la
voluntad.

Versión clásica:

Nace con la Revolución Francesa apoyándose en el derecho mismo de esta, “Libertad, Igualdad,
LA

Fraternidad” la libertad es lo que comparte con el eje de la revolución, todo lo libremente contratado era
justo, se le daba mas importancia a esta que a la ley misma. En el articulo 1134 del Codigo Frances de
1804 se decía “las convenciones formadas legalmente tienen lugar de ley con respecto a aquellos que la
han hecho” este fue tomado por el Código de Velez que en el art 1197 se decía “Las convenciones hechas
FI

en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”.

En el ámbito contractual la autonomía de la voluntad es un principio fundamental y se manifiesta a través




de dos grandes libertades: De contratar (con quien), y de contratación (elegir-determinar el contenido).

Versión actual:

Artículo 958 CCyC: Ahora hay limites por las leyes, del avance del orden público, por la moral y
costumbres, tiene que ver con las nuevas formas contractuales.

Art 959 CCyC: deben cumplirse si o si. Hay una regla: A mayores libertades a las partes, menor
intervención del estado y mayor obligatoriedad del contrato. A menor libertad, mayor intervención, y menos
obligatoriedad.

Titulo Preliminar

Art 3 CCyC: el juez debe analizar que libertades tuvo la parte contratante para ver que tan obligatorio es el
contrato, si le da mas validez a la seguridad del cumplimiento o a la justicia.

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Art 9 CCyC: la buena fe es un principio rector del derecho, valor importante para los contratos, regla de
interpretación de estos y en cuanto a su validez, rige desde la etapa previa.

Art 12 CCyC: si se quiere contratar sobre alguna cuestión reglada en orden publico o ley, no se puede
apartar de ella, la autonomía tiene limites.

LIMITES:

Art 958 CCyC.

• LEY: la va a limitar cuando dispone de alguna manera la obligatoriedad de una determinada acción,
o la forma de realizar una determinada actividad. Esto hará que las partes pierdan la disponibilidad

OM
sobre la materia que pretenden regular. Las Leyes Imperativas de orden público van a limitar al
contrato y la autonomía privada, son indisponibles para las partes estas no pueden alterar la
norma, son irrenunciables, excluyen la voluntad privada, son impuestas a las partes.

Regla general en materia de contratos: Art 962 CCyC las leyes supletorias reglan en materia
contractual. (Supletorias de la voluntad de las partes, “si las partes no prevén lo contrario”,


.C
complementan la autonomía privada)

ORDEN PÚBLICO: cuando el estado regula diversos aspectos de las relaciones, o le interesa que
DD
determinadas cuestiones se den de cierta manera, y no dejar al arbitrio de las partes. Comprende
el conjunto de normas imperativas, (no todas son de orden publico) pero todas las normas de orden
publico sin son imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares.
Es la herramienta que el estado utiliza para diagramar cuestiones que no quiere dejar reducida a la
LA

voluntad de las partes.


Piñón: “este principio tiene un contenido elástico y variable en el tiempo, no es univoco, y en
sentido amplio comprende las bases esenciales del ordenamiento jurídico económico social de un
país en un momento de su evolución histórica.
FI

Rivera: “es el conjunto de normas imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares y
de los principios que en cada momento se consideran necesarios para la voluntad organización y
funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales”


Art 12 CCyC: convenciones particulares = contratos autonomía privada


Ley Defensa al Consumidor – normativa de este orden.

Los distintos órdenes públicos: Antonio J. Rinessi

1) Orden público de protección: aspecto externo del negocio, y va dirigido a la posición económico
social de los suscriptores de un contrato. Se pretende proteger a una de las partes con el fin de
reestablecer el equilibrio contractual cuando la sociedad le concede especial trasendencia. Un
ejemplo de esta tendencia seria la regla favor debitoris. La interpretación del negocio debe
realizarse en contra del predisponente, es decir, de quien preformula el contrato, debido a que la
otra parte es la que se ve en necesidad de protección. La interpretación es la forma a través de la
cual se busca lograr un equilibrio que ponga en mejor situación a la parte débil. Es el caso del
consumidor, al cual se busca favorecer frente a cláusulas abusivas Pero no solo se agota en la

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interpretación, también se puede crear una mejor perspectiva contractual mediante la actividad
legislativa, que ponga a la parte carenciada frente a beneficios y prerrogativas, los cuales no
conseguiría de no contar con este sustento normativo.
2) El orden público de Coordinación: es mediante él, que se ejerce un control de licitud y la
adecuación del negocio a los valores básicos del ordenamiento jurídico. Si observamos nuestro
derecho civil, y ponemos de relieve la cuestión atinente a la ilicitud del objeto, vemos como estas
premisas pueden detentar una formulación negativa. Y siguiendo con las premisas de este orden,
encontramos al principio de sociabilización, que engloba al deber de obrar de buena fe, la
protección del medio ambiente a través de la contratación, etc. Otra premisa o aspecto de la
normativa de coordinación es la rectificación del contrato a través de mecanismos legales, a saber:

OM
teoría de la imprevisión, abuso del derecho, etc.
3) Orden público de dirección: constituido por normas que resguardan lo esencial del ordenamiento
jurídico, teniendo en cuenta el interés publico. Actuando mediante la regulación del normal
desarrollo de los acuerdos y dando cierta orientación al verse verificados motivos que funden esta
tendencia. Observando la legislación que lo constituye se puede apreciar, son cuestiones de

.C
comercio exterior, competencia, el aspecto cambiario e impositivo, que recortan las posibilidades
de los contratantes. En definitiva, regulación de mercado interno y también internacional, en cuanto
hace al interés de la economía nacional y regional. En la constitución, en las leyes, se puede
DD
encontrar cierto direccionamiento u orientación, como cierto modo de organizar económicamente a
la sociedad.
4) La garantía al consentimiento pleno: se basa en el seguimiento de la composición interna del
negocio jurídico, sobre el análisis de las tradicionales figuras de los vicios de la voluntad.
LA

Actualmente, y frente auge de la contratación estandarizada, los contratos tipo, los negocios
indirectos impuestos, el intercambio objetivado, se va formando el universo de la era actual del
consumo como la conocemos hoy día. En detrimento, claro, está la contratación individual, siendo
menester que desde las entrañas del negocio jurídico surjan las soluciones, respuestas necesarias
FI

para el afronte complejo y nuevo de la realidad.

• MORAL Y BUENAS COSTUMBRES: El concepto no es uno solo, va cambiando conforme la




sociedad evoluciona, refiere al concepto de moral media, el juez va a aplicar un estándar objetivo e
interpretativo, deberá indagar el contexto donde se desenvuelve el contrato en esa sociedad, lugar
y tiempo para ver si el contenido, pauta es o no moral. El contrato se ha socializado, se pone en
juego ahora la finalidad económica y social que tiene.
En tanto no se rebasen todos estos límites, las partes son libres para contratar.

NATURALEZA JURIDICA:
El contrato tiene naturaleza económica, cumple una función de ser una operación económica de
producción, distribución, y acceso a los bienes.

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TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS:

Fundamentada en una visión trialista ya que no tenemos un único modelo de contrato, sino nuevas
formas contractuales. Existen 3 grupos de contratos.
1° CONTRATO PARITARIO: ligado a negociaciones empresariales.
2° CONTRATO DE ADHESIÓN A CLAUSULAS GENERALES PREDISPUESTAS:
3° CONTRATO DE CONSUMO: Ley 24.240, Art 42 CN, Art 1092 CCyC
Contratos paritarios:
Son el modelo clásico del contrato, donde hay una mínima intervención del estado y jueces,
predomina la igualdad, libertad, la determinación de su contenido es bilateral, las partes tienen un
mismo poder de negociación, hay paridad de capacidad, de fuerza económica. Hay mas libertad y

OM
menos injerencia del estado. Ya no se ve en la actualidad, quedo a cuestiones empresariales, pero
no es muy común.
Contratos de adhesión:
Aquel en que la configuración interna del mismo está dispuesta anticipadamente solo por una de
las partes el “predisponente”, lo plantea de tal forma que, si la otra parte el “adherente” decide

.C
contratar debe hacerlo sobre la base de aquel contenido ya predispuesto. Constituye una
prohibición al principio de libertad de contratación en perjuicio de la parte adherente que se
DD
encuentra en estado de “vulnerabilidad”, algunas de sus características: la unilateralidad, rigidez.
Cuando los controles no pueden venir desde las partes, vienen de afuera programados para
controlar el abuso y desequilibrio, de poner a las partes en pie de igualdad, son ejercidos por el
estado: Orden Público, Jueces, Arts CCyC: 984 al 989 regulación.
LA

Agregar lo de INFOJUS.

Contratos de consumo:
La adquisición de bienes o servicios se tiene que agotar en el uso o consumo del consumidor o en
FI

su grupo social-familiar. Se pone fin a la cadena negocial del producto. Arts CCyC 1093-1092. Ley
24240, Art 42 CN.


Hay que tener en cuenta cada uno para saber que regulación se va a aplicar, calificar el vinculo.

➢ CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS:

Clasificar es ordenar o disponer por clases algo. Agrupar contratos en categorías, cada una tiene ciertos
caracteres, se tiene en cuenta su naturaleza, sus elementos constitutivos, así se van formando varios
criterios.

El código de Velez tenia una clasificación, el criterio que utilizó fue técnico.

El CCyC también incorpora a partir del art 966 una clasificación pero mas acotada, de igual forma con el
criterio técnico jurídico.

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• Según un criterio técnico jurídico:

Unilaterales: es en el que solamente una de las partes se obligue respecto a la otra, tiene que ver con las
partes obligadas, (donación)

Bilaterales: dos partes quedan obligadas entre si de manera reciproca, el cumplimiento de una depende
del cumplimiento de la otra. (compra-venta). Sus normas se aplican supletoriamente a los plurilaterales.

Art. 977 CCyC. Contratos plurilaterales: “Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes, y la

oferta emana de distintas personas, o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el

consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría

OM
de ellos para celebrarlo en nombre de todos o permitan su conclusión solo entre quienes lo han

Onerosos: aquel que cuando las ventajas que procura una de las partes le son concedidas por la
prestación que ella ha hecho a la otra o a la que se obliga.

Gratuitos: en este hay un sacrificio de una de las partes que no se corresponde a ventaja (donación)

.C
Conmutativos: aquel donde las ventajas o sacrificios para las partes son ciertas, se conocen al momento
de la celebración.
DD
Aleatorio: donde las ventajas o perdidas no son ciertas al momento de celebracion, dependen de un
acontecimiento futuro (seguro, renta vitalicia)

Formales: aquellos donde para expresar la voluntad la ley pide cierta rigidez en cuanto a la forma, la
LA

manifestación del consentimiento de cierta manera. (Donación- compra-venta de inmbueble)

No Formales: aquel donde la ley no dice nada respecto de la forma, hay libertad de expresar la voluntad.
(alquiler- la mayoría de contratos) el principio en materia contractual es la informalidad, salvo que la ley
FI

exija.

Nominados: aquellos conocidos, típicos cuentan con una regulación legal.

Innominados: no tienen regulación especifica.




Principales: aquel que no depende jurídicamente de otro (contrato de locación)

Accesorios: cuando depende de otro el que es la razón de su existencia (contrato de fianza)

Constitutivos: aquellos que crean situaciones jurídicas nuevas y producen efectos para el futuro

Declarativos: presuponen la existencia de una relación jurídica anterior, la reconocen y definen con efecto
retroactivo

Directos: cuando la finalidad económica que se busca se obtiene de forma inmediata

Indirectos: para cuando la obtención del resultado se rige por una via transversal u oblicua

Regulares e Irregulares: según que el contrato produzca o no efectos conforme a la naturaleza de tipo
legal a la que pertenece

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De ejecución inmediata: cuando no hay un lapso de tiempo entre la celebración del contrato y el
cumplimiento o comienzo del cumplimiento

De ejecución diferida: cuando después de la celebración hay un elemento, el plazo que hace que los
efectos se produzcan al comienzo del cumplimiento de la prestacion. ( compre hoy empiece a pagar dentro
de 3 meses)

De ejecución instantánea: aquel donde el cumplimiento se hace de una sola vez, en un modo único de
ejecutarse el negocio.. (pago de contado)

De tracto sucesivo: prolonga en el tiempo el cumplimiento del contrato ( financiado, locación,)

OM
Ejercicio de ejemplo: contrato de compra venta donde las partes pactan comenzar a pagar dentro de 3
meses la primer cuota: De tracto sucesivo porque no se agota el cumplimiento de una forma única, es
prolongado en el tiempo, a su vez será de ejecución diferida porque entre la celebración del contrato y el
comienzo del cumplimiento de la prestación va haber un plazo ( tres meses)

.C
Según el criterio o fines económicos- sociales: según las finalidades practicas concretas que
persiguen las partes en pos de ser un instrumento de la vida económica. Este criterio es muy
DD
utilizado por el juez para interpretar el contenido del contrato.

FUNCION DE:

Cambio: se lleva a cabo mediante la circulación de bienes ya sea a través de su enajenación o


LA

recurriendo a la concesión del uso temporario de los bienes, siempre que haya este intercambio la función
del contrato será de cambio.

Crédito: se va desempeñar mediante prestamos


FI

Garantía: aquellos que vienen a brindar una seguridad respecto al cumplimiento del contrato principal
(fianza)

Custodia: de una cosa ajena entregada para su guarda o conservación, (contrato de garage-deposito)


Cooperación: las partes cooperan en el resultado o la gestión (sociedad)

Previsión: destinados a la prevención de riesgos (seguro)

Recreación: cuando se contrata para una determinada actividad o entretenimiento.

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UNIDAD DOS

ELEMENTOS DEL CONTRATO:

¿De qué hablamos cuando hablamos de los elementos de los contratos (estructura y conformación)?
Debemos entender por elementos del contrato: a los requisitos o las condiciones que necesariamente
deben concurrir para que el contrato exista como estructura jurídica, que exista como figura genérica, y la
ausencia de uno de los elementos va a determinar la inexistencia del contrato como figura. Existe un gran
consenso sobre que el consentimiento, objeto y causa son elementos esenciales del contrato, la ausencia
de elementos va determinar la inexistencia del contrato como figura.

Hay una clasificación que agrupa a los elementos y presupuestos del contrato.

OM
Doctrina clásica: teoría tripartita. Dividia a los elementos en:

Estructurales: dentro de este el consentimiento, el objeto y la causa, no había contrato sin estos
elementos.

.C
Naturales:Típicos consecuencias que siguen la naturaleza misma del negocio apuntan a los efectos, por
ejemplo en los onerosos un elemento natural seria las garantías de saneamiento, de los bilaterales el
pacto provisorio.
DD
Accidentales: existen en el negocio solo si las partes los ponen allí, la Condición, el Plazo, y el Cargo

Doctrina moderna: teoría bipartita: distinguen por un lado elementos del contrato: Estudian al
Consentimiento, Objeto, y Causa.
LA

y por otro los presupuestos : Forma y Capacidad

CONSENTIMIENTO
Es el elemento más importante.
FI

Cuando las partes han manifestado su voluntad absolutamente coincidente, cuando se habla de
manifestación de voluntad de hace referencia al sujeto individual, el consenso, es cuando dos o mas
partes han expresado su voluntad plenamente, es decir que se caracteriza por un acto bilateral que se


compone con tantas voluntades o partas haya.

De Mosset: las voluntades que concurren a configurar el consentimiento tienen que existir con una
dirección determinada, (intención) y haber sido exteriorizadas, solo así se puede hablar de manifestación
negocial. La ausencia de voluntad provoca la inexistencia del negocio jurídico.

Validez: art 260; el acto voluntario se manifiesta por un hecho exterior.

Acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad; estos son los comúnmente
denominados elementos internos del acto voluntario.

Quien haciendo del fuero interno de la persona se exterioriza, se pone de común, hay coincidencia
de voluntades y se conforma “la chispa” contractual el consentimiento.

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CONCEPTO:

Messineo: “es la resultante negocial unitaria de manifestaciones provenientes de dos o más partes.” Es un
quid complejo, el contrato como negocio bilateral, no es la yuxtaposición de dos negocios unilaterales, sin
la resultante negocial unitaria de manifestaciones proveniente de dos o mas partes.

Esas manifestaciones que emanan de dos o mas partes, no solo deben ser dirigidas a la contraparte, por
eso son recepticias, sino que además deben ser cruzadas o cambiadas entre sí, a los fines del mutuo
conocimiento.

Las voluntades deben ser homologas, complementarias, deben corresponderse entre si.

OM
Ruggiero: es un acuerdo de dos declaraciones de voluntad que partiendo de dos sujetos diversos se
dirigen a un fin común, fundiéndose.

Pachioni: es el contacto de corrientes distintas que generan la chispa contractual

Danuzzo: es el romance entre la oferta y la aceptación. Serán la manera en que uno va a poder expresar

.C
su voluntad.

Rivera: Existe consentimiento cuando ambas —o todas— las partes del contrato han manifestado su
voluntad absolutamente coincidente.
DD
Esto surge de la propia definición del art. 957 cuando dice que contrato es el acto jurídico por el cual dos o
más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar relaciones jurídicas patrimoniales.

Por su parte, la manifestación de voluntad, alude al sujeto individual, aislado. El consentimiento o


LA

consenso refiere a que dos o mas partes expresaron su voluntad plenamente coincidente.

De allí, que ha sido caracterizado como un ACTO BILATERAL, entonces se rechaza la idea de que son
dos actos unilaterales que se encuentran.
FI

¿A partir de qué se forma el consenso?

A través de una OFERTA y una ACEPTACIÓN




Gestación del consentimiento: Mosset.

Este proceso se comienza con el primer contacto o acercamiento de quienes en el futuro serán las partes
del contrato, termina al lograrse el consentimiento, requiere la intervención de diversos elementos en
distintos momentos de tiempo, y adquiere interés no solo ante la posibilidad de que surjan en ese periodo
supuestos negociales autónomos, sino también por la eventual intervención de hechos pertubadores del
proceso normal de gestación del acuerdo.

Oferta: es la manifestación de voluntad dirigida a una persona determinada o determinable. En contratos


paritarios.
Aparicio: es una manifestación unilateral de la voluntad de una de las partes, encaminada a la celebración
de un determinado contrato, concebida en modo tal que la conclusión de éste sólo depende de la
aceptación del destinatario.

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Mosset, Ennerccerrus y Nipedey: “es una proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para
celebrar con ella un contrato, no es un acto preparatorio del contrato, sino una de las declaraciones
contractuales, solo hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado, con la aceptación de la otra pare,
sin necesidad de una ulterior declaración del que hizo la oferta”.

La oferta constituye una declaración de voluntad unilateral, recepticia, dirigida a la formación del contrato.

Es una manifestación unilateral que se pone en común con otra. Sera persona determinada cuando se
identifica al destinatario; y determinable cuando en la propia oferta surgen los elementos para
determinarla, cuando no lo es se entiende como una invitación a ofertar. Debe ir con la intención de obligar
y con las precisiones necesarias de establecer los efectos en el caso de ser aceptada.

OM
Requisitos:

➢ Que sea dirigida a persona determinada o determinable: Alterini. Invoca en apoyo de esta idea a, el
contrac code que considera oferta la que se hace a un grupo de personas o al publico en gral; y al
Cód. Suizo que constituye oferta el hecho de exponer las mercaderías indicando el precio.

.C
➢ Con intención de obligarse: Esto está implicito en toda oferta, salvo que, se formule gratia o con
fines de enseñanza o reprsentacion, o se exprese que es “sin responsabilidad, sin compromiso,
sujeta a revisión”
DD
➢ Que contenga las precisiones necesarias sobre los efectos que debe producir de ser aceptada:
debe ser autosuficiente, debe contener todos los elementos necesarios para que la aceptación del
destinatario se limite solo a aceptar.

Art 972: La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de
LA

obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada

En los contratos de consumo va dirigida al público en general.

Art 973: oferta a persona indeterminada: "Invitación a ofertar", expone: "La oferta dirigida a personas
FI

indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de
las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente.

se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos". Se trata del caso de


quien publica un aviso ofreciendo en venta su automóvil o cualquier otro bien; ello implica que está
dispuesto a escuchar ofertas, pero no necesariamente a aceptarlas.

Si no se determina e identifica al destinatario y tampoco de la oferta surgen los elementos para hacerlo, la
oferta será indeterminada.

Integración de la oferta:

Integración por los usos de las partes:

En esta las prácticas comerciales habidas entre las partes y los usos habituales de la rama de los
negocios en que se desenvuelven las partes, pueden integrar las omisiones de la oferta, por lo que una
aceptación a ella puede concluir el contrato.

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Integración por un tercero: También las partes pueden pactar que la determinación del objeto del contrato
sea efectuada por un tercero (art. 1006). De donde la oferta que no determine el objeto pero indique con
precisión suficiente cómo será determinado por el tercero, es una oferta suficiente que puede ser aceptada
lisa y llanamente concluyendo el contrato.

Integración por la ley: En la compraventa de cosas muebles cuando no se ha señalado el precio ni se ha


estipulado un medio para determinarlo, se considera que las partes han hecho referencia al precio
generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para tales mercaderías, vendidas en
circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate (art. 1143).

Caducidad:

OM
La regla es que la oferta caduca si cualquiera de los dos términos de la relación —oferente o destinatario
aceptante— fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación (art. 976). Si el destinatario
de la oferta la aceptó sin saber de la muerte del oferente —y por ende de la caducidad de la oferta— tiene
derecho al resarcimiento de los gastos en que incurrió o pérdidas que sufrió.

.C
Aceptación: Con ella se perfecciona el contrato, completa la secuencia. Debe expresar la plena
conformidad con la oferta, aceptar todo lo que viene en ella, cualquier modificación a la oferta no vale
como aceptación, sino mas bien como una contraoferta. Hay modificaciones que pueden ser admitidas lo
DD
que debe ser comunicado de inmediato.

art 978.- La aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario de la oferta por la cual expresa su
adhesión a ella, su plena conformidad.
LA

Con la aceptación lisa y llana de la oferta no se perfecciona el contrato, sino que en el régimen vigente ello
se produce cuando es recibida por el oferente dentro del plazo de vigencia de la oferta (art. 980, inc. b]).

art 979: Por aceptación se considera toda declaración o acto del destinatario que revele conformidad con
la oferta
FI

Mosset: es una declaración unilateral de voluntad recepticia, destinada al oferente y dirigida a la


celebración del contrato.


Requisito de conformidad plena:

El CCyC mantiene el sistema del Código de Vélez que ha sido imperante durante mucho tiempo; importa
consagrar la regla del mirror image rule (regla de la imagen en el espejo) conforme a la cual la aceptación
debe ser como el reflejo de la oferta en un espejo.

Modificación: El CCyC ha optado por una solución atípica: cualquier modificación —sustancial o no— es
considerada una contraoferta. Pero a su vez, estas modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si
lo comunica de inmediato, con lo cual quedaría concluido el contrato

Modos de aceptación.

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- por manifestación expresa de la voluntad: De donde la expresión verbal, escrita, por signos
inequívocos y por actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la voluntad son modos
de manifestarse esa voluntad que tanto valen para cualquier acto jurídico como para los contratos.
- Por silencio: El art. 979 expresa: "El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de
expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las
partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes".

Retractación: el art. 975 que autoriza la retractación de la oferta, este precepto habilita la retractación de la
aceptación. Esa retractación es eficaz si llega a conocimiento del oferente antes o al mismo tiempo que la

OM
aceptación. La norma no prevé el derecho del oferente a reclamar la indemnización de daños para el caso
de que hubiere incurrido en gastos o sufrido pérdidas causadas en la aceptación. Tampoco lo hace en el
supuesto del art. 975. Ello se debe a que no hay responsabilidad precontractual por haber retractado la
oferta o aceptación si ella llegó antes o al mismo tiempo que la oferta o aceptación pues, como se dijo
antes, ellas nunca tuvieron eficacia jurídica alguna. Siguiendo a Rivera se supone que al ser la

.C
retractación, tanto de la oferta como de la aceptación, conocida por el destinatario antes o al mismo tiempo
que la misma oferta o aceptación, no debería haber gastos o pérdidas causadas en las declaraciones de
voluntad retractadas.
DD
LA
FI


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OM
.C
DD
Teoría de la Punktation: (Mosset)

Para que el consentimiento se considere existente, y presente los restantes elementos estructurales,
perfeccionado el contrato, se requiere de acuerdo total sobre todos y cada uno de los puntos en discusión
LA

sin distinguir entre los esenciales y secundarios. El acuerdo parcial, no implica contrato.
FI

CONSENTIMIENTO ENTRE PRESENTES Y AUSENTES:

Ya se lo tenia en el Cod de Velez art 1151 reglas distintas para la formación del consentimiento según
donde estaban físicamente los contratantes, si estaban en el mismo lugar físico era entre presentes, en


diferentes lugares era entre ausentes. Importaba la cuestión temporal, si estaban en diferentes lugares,
entre la oferta y la aceptación concurriría un lapso de tiempo. Actualmente ya no es un problema, pero se
sigue teniendo en cuenta ese lapso, ya no relacionado con la cuestión espacial, sino a la temporal.

Consentimiento entre presentes, Mosset:


las partes que concurren a prestar el consentimiento pueden encontrarse una frente a la otra, en un mismo
lugar, o una situación que les permita el intercambio inmediato de la oferta y aceptacion, como cuando
hablan de persona a persona por teléfono, asi se dice que el consentimiento se forma entre presentes. El
código civil de Vélez art 1151 alude a entre presentes cuando se refiere a las declaraciones hechas
verbalmente y prescribe que la oferta no se juzgara aceptada si no lo fuese inmediatamente, entonces la
demora en la contestación salvo pacto en contrario, importaba el rechazo de la oferta entre presentes.

Consentimiento entre ausentes, sigue mosset:

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Cuando las partes que concurren a formar el acuerdo sobre una declaración de voluntad común se hallan
en distintos lugares, imposibilitadas de intercambiar declaraciones sin que medie un espacio de tiempo
considerable. En el proceso de gestación de este acuerdo se aprecia la presencia de dos voluntades
cuyos contenidos, lugares y momentos de exteriorización son diversos. Esta es la serie de problemas que
acarreaba: - que ley será la aplicable, en el supuesto que comience a regir una nueva durante el periodo
de su formación; - que momento debe considerarse como punto de partida para el computo de plazos,
sean estos los que correspondan a la reposición fiscal del contrato, o para exigir el cumplimiento de las
prestaciones, o para establecer el tiempo en que comienza a correr la prescripción; - que momento se
toma en cuenta a los fines de la retractación de la oferta o la aceptacion, o de la caducidad de ambas por
muerte o incapacidad; - cual es la ley aplicable mediando conflicto de leyes y cual el juez que debe

OM
intervenir en caso de controversia.

La cuestión radica cuando hay ese lapso, y en saber cuándo se dará por concluido el contrato:

Teorías:

1° Sistema de la Declaración: según este quedaría concluido la aceptación cuando el destinatario

.C
exteriorice su voluntad en dirección de aceptar la oferta.

2° Sistema de la Expedición: quedaba concluido el consentimiento cuando la aceptación no solo era


DD
exteriorizada sino también enviada al oferente. Lo que daba inseguridad jurídica. es el que adoptaba el
Código de Vélez Sarsfield, conforme al cual el contrato se perfeccionaba con la remisión de la aceptación
al oferente (art. 1154). Este criterio es el prevaleciente en el common law donde se conoce la mail box rule
(la conclusión del contrato se produce cuando se ha dejado la carta de aceptación en el correo);
LA

3° Sistema de la Recepción: queda concluido cuando el oferente recibe o puede recibir la aceptación.
conforme al cual el contrato se concluye cuando el oferente recibe la aceptación. Genera el problema de
determinar cuándo se produce la recepción, considerándose en general que ello sucede cuando la
FI

aceptación llega al círculo de sus intereses: domicilio, establecimiento o dirección postal

4° Sistema de Conocimiento: concluye cuando el oferente efectivamente conoce la aceptación; funciona


aun cuando el no conocimiento se deba a un hecho imputable a éste.


¿Qué sistema recepta nuestro Código?

"Las particularidades que surgen de los contratos por adhesión y de consumo son reguladas
separadamente y no se confunden con esta normativa general".

Art 971: Sistema de Recepción. El CCyC comienza disponiendo que "Los contratos se concluyen con la
recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para
demostrar la existencia de un acuerdo". se complementa con el art. 980 que reza: "Perfeccionamiento. La
aceptación perfecciona el contrato: "a) entre presentes, cuando es manifestada; "b) entre ausentes, si es
recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta".

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Art 983: se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la
conoce o debió conocerla, trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento
pertinente, o de otro modo útil".

¿CUÁNDO ESA RECEPCIÓN DEBE CONSIDERARSE EFECTUADA?

cuando la aceptación ya esta dentro del ámbito del oferente se entiende que ya lo pudo recibir, para la ley
se da por concluido.

Por lo que el CCyC traslada al oferente la diligencia en conocer el contenido de la comunicación; de modo
que aunque el oferente no tenga un conocimiento real y efectivo de la aceptación, las consecuencias son
las mismas que si hubiera conocido la declaración de voluntad y el contrato queda perfeccionado.

OM
Art 982: Según la teoría de la Punktation, con tal que las partes expresen su consentimiento sobre los
elementos esenciales del vinculo, lo demás se integrara después (tarea del juez), el contrato queda
concluido. Antes se requería que las partes tengan consenso en todos los elementos.

Vicios del consentimiento: Mosset.

.C
Se alude a los vicios de la voluntad contractual, como apunta Messineo, estos vicios no pueden actuar
sino sobre voluntades singulares, solo le esta permitido defenderse contra ese vicio al contratante que lo
DD
ha sufrido y no a la otra parte, lo que ratifica que no es el consentimiento, sino una voluntad viciada. El art
del Cod. Civil receptaba en su art 1157 sobre estos.

Ignorancia: significa la ausencia completa de nociones sobre un punto cualquiera.


LA

Error: supone falsas nociones sobre él. El error jurídico, comporta una falla de conocimiento, una
discordancia entre un dato determinado de la realidad y la representación mental que de ese dato tenia el
sujeto al realizar un acto que el derecho valora. El error descripto es el error vicio o error motivo que se
distingue del error obstativo; el error de vicio puede ser de hecho: cuando el falso conocimiento recae
FI

sobre un dato factico o de hecho, contenido o presupuesto del negocio; y es de derecho: cuando se refiere
al derecho aplicable en un caso dado, a la disciplina jurídica del negocio, a la ley.

Dolo: para conseguir la ejecución de un acto, es toda acercion de lo que es falso o disimulación de lo


verdadero, cualquier artificio, astucia, o maquinación que se emplee con ese fin. Vicia la voluntad negocial
actuando sobre la inteligencia mediante el engaño, por lo tanto, induciendo a error al autor del negocio,
cuando el error es producto de un engaño se habla de dolo.

Violencia: comprende la material o física, y la mental moral o psquica, en la que actúa sobre la
determinación psicológica. El acto emana de la violencia de la victima de la agresión o intimidación,
cuando se inspire en uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal
inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su conyuge, descendientes, ascendientes,
legitimos, ilegitimos.

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OBJETO
Es el que dio mas trabajo a la doctrina en lo atinente a conceptualización, porque incluso en el Cod de
Velez art 953, decía que el objeto del acto jurídico era las cosas y los hechos, y en los contratos en
particular decía que era las prestaciones, había una discordancia entre acto jurídico y contrato.

El art. 279 CCyC dice que "El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la
ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la
dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea".

OM
El CCyC despeja ciertas dudas que existían bajo la vigencia del Código de Vélez. En este sentido, es claro
que el objeto del acto es su materia: bienes y hechos (conductas) aunque tal conclusión surge por
implicancia pues no lo afirma sino que opta por enumerar cuales bienes y cuales hechos NO pueden ser
objeto del acto jurídico. Lo que permite descartar antiguas tesis que confundían el objeto del acto con la
obligación. La obligación es un efecto del negocio jurídico; y la prestación es el objeto de la obligación (art.

.C
724). Normalmente la prestación consiste en dar, hacer o no hacer algo. Así, por ejemplo, en un contrato
de compraventa de cosa mueble, la cosa vendida y el precio constituyen el objeto; la entrega de la cosa y
la entrega del precio constituyen las prestaciones, contenido del negocio jurídico.
DD
Mosset: Entendía al objeto como aquella operación jurídica destinada a crear vínculos obligacionales
según interés de las partes.

Mosset y Mazeaud: el objeto del contrato es la operación jurídica considerada, el contenido concreto e
LA

integral del acuerdo, variable hasta el infinito gracias al principio consensualista.

Barbero distingue entre objeto y contenido. El contenido es la intención, o sea la volición consciente de un
resultado.
FI

Alterini: postula por una parte del objeto inmediato completado por las obligaciones que se generan para
las partes. Y el objeto mediato que era la prestación inmediata.

Codigo Civil y Comercial: Art 1003, remite al 279. El objeto son los bienes y los hechos, (las


prestaciones son los efectos)- Art 1004.

El art. 1003 dispone que el objeto del contrato "Debe ser lícito, posible, determinado o determinable,
susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea
patrimonial".

Art 1004: "Objetos prohibidos": "No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o
están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona
humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo
sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los arts. 17 y 56".

CARACTERISTICAS:

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- Posibilidad: debe ser posible al momento de la celebración, licita material y jurídicamente. Debe
estar en el comercio. el CCyC el requisito de posibilidad parece aplicarse exclusivamente a los
hechos; así surge del texto del art. 1004 que expresamente alude a los hechos imposibles,
mientras que no aparece tal calificación para las cosas
- Determinado o determinable: art 1005. No puedo ser indeterminado totalmente, por lo menos hay
que determinar la especie o el genero, lo demás poder determinarlo después. Los hechos no se
determinan. Si no se determina, establecerlo al momento de la celebración estableciendo los
criterios de su individualizacion. Art 1006 como ultima ratio la determinación posterior la puede
pactar las partes con el tercero, o el juez a pedido de parte por el proceso mas breve.
Es determinado cuando está precisado con rigurosa exactitud al tiempo de la celebración del contrato; el

OM
automóvil marca xxx, patente xxx. Y es determinable cuando se establecen criterios suficientes para su
determinación.
cuando están identificados su especie o género aunque no lo esté en cantidad. Ejemplifica Bueres
diciendo: es de objeto indeterminado —y por ende ineficaz— la venta de un animal, porque puede ser un
caballo, un gato o una vaca, no hay forma de saberlo; pero es eficaz la venta de un caballo, pues la cosa

.C
está determinada en su especie.
Bien identificado por su especie o género:
si se ha contratado sobre un caballo o se ha alquilado un automóvil, y no se han hecho mayores
DD
previsiones, ¿cómo se concreta la elección del individuo caballo o automóvil que se entregará para cumplir
la obligación causada en el contrato, sea este de compraventa o locación? A ese caso resultarían
aplicables las siguientes reglas: — Si la obligación es de género, la elección ha de ser hecha por el deudor
—salvo que otra cosa resulte de la convención— y debe recaer en una cosa de calidad media (art. 762);
LA

— Si la obligación es de género limitado (art. 785), se aplican las reglas de las obligaciones alternativas,
por lo que el deudor puede elegir cualquiera de ellas (art. 779).
Determinación por un tercero art. 1006 prevé la hipótesis en que la determinación del objeto haya sido
delegada en un tercero. Reza: "Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada
FI

por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los
criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la
determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación


procesal". De modo que si el tercero no realiza la elección o ello sea imposible (por ejemplo, porque el
tercero ha fallecido), la determinación la hace el juez. También corresponde la determinación por el juez en
los casos en que el tercero no haya seguido los criterios expresamente establecidos por las partes o por
los usos y costumbres.
- Licito: Mosset clasifica a los contratos de acuerdo con la ilicitud.

Puede ser ilegal o contrario a la ley: cuando el objeto de ese, de alguna manera afecte a lo que una ley
determinada prescribe.

Cuando se viole el orden publico será un contrato prohibido y contrario al orden publico que viola todo
el ordenamiento jurídico y principios generales de interés supralegales, un interés del estado que esta
en juego.

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Inmoral o contrario a buenas costumbres: se va tener en cuenta la moral media, el común de la gente
el juez tendrá que estudiar el contexto del contrato, tiempo y para las partes, con un criterio objetivo,
analizando el contorno del contrato, para expedirse si es moral o no.

El art. 234 califica como bienes que están fuera del comercio a aquellos cuya transmisión está
expresamente prohibida por la ley o por actos jurídicos cuando la ley permite tales prohibiciones. Así,
ciertos medicamentos no autorizados por las autoridades de salud pública o los estupefacientes.

En argentina, constituye delito la simple tenencia sin autorización legal de armas de guerra, bombas,
materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o
tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación (art. 189 bis, 3º párr., Cód. Penal); por

OM
lo tanto, éstas serían cosas especialmente prohibidas y no pueden ser objeto de contrato.
Hechos ilícitos como objeto de los contratos

El contrato tiene como objeto un hecho ilícito cuando la conducta que constituye su materia o realidad
está prohibida por la ley. De allí que constituyen supuestos de negocios de objeto ilícito aquellos en
que se prometen servicios profesionales, para los cuales se carece de título habilitante (ejercicio ilegal

.C
de la medicina, de la abogacía o de cualquier otra profesión que requiera alguna habilitación); las
sociedades prohibidas para ciertos profesionales (sociedad anónima para el ejercicio del corretaje;
DD
sociedad entre martilleros y corredores), etcétera. Obviamente también entran dentro de la noción
genérica de ilicitud los hechos que sean contrarios a la moral, las buenas costumbres o el orden
público, lesionen derechos de terceros o afecten la dignidad de la persona humana. De todos modos,
como el CCyC alude a tales conceptos expresamente haremos algunos breves comentarios sobre
ellos.
LA

- Susceptible de valoración económica: objeto patrimonial, aunque el interés de la parte no lo sea.


Art 1003 ultima parte.
FI

Si el objeto debe ser susceptible de valoración económica, el interés de las partes a ser satisfecho por
el contrato puede ser meramente estético, de goce o disfrute,la prestación debe tener contenido
económico, pero el interés que guía a las partes puede ser altruista o de puro goce o disfrute, , y por
ello exento de valor pecuniario


➢ BIENES FUTUROS:
El art. 1007 sienta como regla que los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos.
El contrato sobre bienes futuros puede asumir dos modalidades básicas:
como contrato conmutativo, en el cual una de las partes se obliga a transmitir o constituir algún
derecho sobre el bien cuando exista y si existe; en este caso el contrato se considera subordinado a
condición suspensiva, la cual consiste justamente en que el bien llegue a existir. Es lo que Lafaille
llama contrato sobre la cosa esperada.

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La otra posibilidad es que el contrato sea concebido como aleatorio, esto es, que una de las partes
asume el riesgo de que el bien no llegue a existir; es la hipótesis contemplada en la última parte del art.
1007, a la que Lafaille denomina contrato sobre la esperanza de la cosa futura.
• Herencia futura: art 1010.

El CCyC ha mantenido el principio de la contratación sobre herencia futura, pero con la excepción que
refiere a los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier
tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención solución de
conflictos.

• Compraventa de cosa futura:

OM
• Art 1131"Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa
llegue a existir. "El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, o de las
circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. "El
comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin
culpa del vendedor". En definitiva es una aplicación de las reglas del art. 1007.
• Locación:

.C
El art. 1192 declara que "Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el comercio, puede
ser objeto del contrato de locación".
DD
• Donación:
El art. 1551 establece que la donación no puede ser de cosas determinadas de las que el donante
no tenga el dominio al tiempo de contratar. Por lo cual no puede haber donación de cosa futura.
LA

➢ BIENES AJENOS: rivera 303


FI

Regla Gral: art 1008 contiene como principio que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos.

Hipotesis: hacer una distinción según se haya contratado sobre bienes ajenos como tales o como propios.

Si una parte contrató sobre un bien ajeno como si fuera propio, asume la obligación de adquirirlo, por lo


que es responsable de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento si no lo entrega (art. 1008).

Si se contrató sobre bien ajeno como tal, quien prometió su entrega asume una obligación de medios,
pues como establece el art. 1008, está obligado "a emplear los medios necesarios para que la prestación
se realice", y responde por los daños y perjuicios si por su culpa el bien no se transmite. La culpa consiste,
justamente, en no haber empleado los medios necesarios para que la prestación se realice

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UNIDAD 3

CAUSA
Definición Legal: 1019-1020

Artículo 281: el fin mediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la
voluntad.

La causa es un elemento necesario en el contrato, es estructural del mismo, porque sin esta, es difícil que
haya un contrato.

OM
En el derecho romano la llamaban causa civil, no era tan importante. El cambio viene pos revolución
francesa, posteriormente del código napoleon, y lo vuelcan en el código civil, a partir de allí comienza a ser
un elemento estructural importante.

Según Mosset Iturraspe, la causa del contrato aparece como subjetiva, concreta y variable en cada
negocio jurídico, aun en los de la misma especie. - Subjetiva: porque se vincula con la finalidad que guía a

.C
los contratantes. - Concreta: porque atiende a cada negocio en particular. - Variable: porque tratando de
apreciar el móvil que ha impulsado a las partes será distinta en cada contrato
DD
DIFERENCIAS CON OTROS ELEMENTOS: ( power profe)

Consentimiento: Objeto:
solo es importante en la etapa Spota: suprime la noción de
de formación del contrato causa mediante la extensión
LA

del objeto, dividiéndolo en


objeto fin individual (objeto en
sí), y en fin social (causa). La
FI

distinción se realiza
respondiendo a las preguntas,
QUÉ – objeto, y PARA QUÉ-
causa.


Diferencias con los demás elementos, Mosset:

El consentimiento es el acuerdo de voluntades que trasunta el querer de las partes, mientras que la causa
es el motivo determinante, el porqué del querer. Por ejemplo, en la donación, la intención del donante es la
de efectuar una liberalidad, dar algo por nada, la causa es la finalidad buscada.

El objeto es la operación jurídica considerada, con su finalidad económica jurídica, la causa es la razón
subjetiva por la cual se la ha querido. Por ejemplo, en el oneroso el objeto es el préstamo de una cosa
consumible o fungible contra el pago de una suma de dinero, la causa puede ser abonar una deuda de
juego contraída por el mutuario con tercera persona.

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Causa y motivo, siendo la misma sustancia psicológica, no deben confundirse, la causa es el motivo
determinante o decisivo que se exterioriza, la exteriorización diferencia y juridiza el motivo que se sirve de
causa. El motivo es irrelevante en tanto la causa es transcendente.

Existen dos tipos de causa: Fuente: da vida a esa coincidencia para que exista un acuerdo, es el Hontanar
del cual emana un determinado efecto jurídico.

y Fin: es el objeto definido en el que se alcanzó los objetivos buscados, le da el sentido jurídico al acto. Es
aquello que las partes persiguen al realizar un acto jurídico.

Causa Motivo- Impulsiva: es aquel interés concreto que ha movido a las partes a la realización de un
negocio jurídico.

OM
La causa es el porqué, el querer de las cosas. Es la razón o motivo determinante del contrato.

Mosset: la toma como la razón determinante del contrato, concreta, variable, en cada negocio jurídico aun
en los casos de la misma especie.

.C
Lleva a tres posiciones:

➢ Subjetiva: vincula a la finalidad que va guiar a los contratantes para alcanzar un fin determinado
➢ Concreta: porque atiende a un negocio particular
DD
➢ Variable: porque tratando de apreciar el móvil que ha impulsado, no todas las causas serán
iguales. Habrá una altruista (donación), comercial, cultural, etc.

El articulo 1012 CCyC nos da el motivo: (términos estructurales)


LA

Debe ser común a los celebrantes destinada en la búsqueda de una expectativa significativa. La noción de
causa fuente debe estar siempre tipificada y determinada dentro del contrato.

La doctrina nacional influenciada por el derecho comparado adopto la postura que reconoce a la causa
FI

como un elemento estructural del acto jurídico. Es necesario que el contrato tenga una causa y deba estar
dentro del amparo jurídico, dentro de la ley,


Mosset: Entiende por causa a la razón o motivo determinante del contrato. Aparece como subjetiva,
concreta, y variable en cada negocio jurídico, aun en los de la misma especie. Subjetiva porque se vincula
con la finalidad que guía a los contratantes; concreta porque atiende a cada negocio en particular, y
variable porque tratando de apreciar el móvil que ha impulsado a las partes será distinta en cada contrato.

El motivo debe ser determinante, común a los celebrantes, siendo individual se entiende que el móvil se
vuelve común, se bilateraliza, cuando se lo declara, y llega a conocimiento de otra parte o haya debido
conocerse normalmente.

Evolución del concepto, sigue Mosset:

Concepción clásica: Jean Domat siglo XVII, expuso una concepción unitaria, referida mas a causa de
las obligaciones que a la de los contratos, distinguiendo entre los contratos onerosos, reales, y gratuitos.

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En los onerosos el compromiso de una de las partes es el fundamento del compromiso de la otra, la
causa se halla en la interdependencia o reciprocidad de las obligaciones a cargo de una y otra parte.
En los reales la causa equivale a una prestación que se anticipa y acepta dejando fundado el derecho a
exigir otra prestación que en correspondencia a la primera. La obligación del que ha tomado prestado ha
sido precedida por parte del otro, de la entrega de aquello que debía dar para formar la convención.
En las donaciones y contratos gratuitos, el compromiso de quien da, tiene su fundamento en algún
motivo razonable y justo, como un servicio prestado u otro merito del donatario o el solo “hacer el bien”.

Tesis Anticausalista: Ernst, 1826, decía si la causa en los onerosos es lo que cada una de las partes
debe respectivamente a la otra, se confunde con el objeto de la convención y por lo tanto de nada sirve

OM
hacer una sola misma cosa de dos elementos distintos, y exigir cuatro condiciones: voluntad, capacidad,
objeto, y causa cuando en realidad solo existen tres. En los gratuitos, si la causa reside en la liberalidad
del benefactor, no es cierto que esta sea por si misma una condición exterior de la existencia de estos. No
puede separarse el sentimiento que anima al donante de la voluntad que expresa para hacer de él un

.C
elemento del contrato.

Neocausalismo, Capitant.
DD
Para este, la causa del contrato reside en la causa de las obligaciones, la define como la consideración del
fin, a cumplir con el negocio.

En la compra- venta la causa siempre es la misma, la voluntad de obtener la ejecución de la obligación


asumida por el otro contratante, de lograr el cumplimiento. En las donaciones la causa es la intención de
LA

efectuar liberalidad el motivo determinante, será licita cuando ambas partes lo toman en consideración y
manifiestan tal circunstancia.

Tesis Subjetiva: Motivo Determinante:


FI

La causa del contrato es el motivo determinante que al declararse o exteriorizarse se vuelve común.
Quienes la profesan intentan distinguir entre causa y objeto. Se desarrolló principalmente en la
jurisprudencia y doctrina francesas.


Tesis Objetiva: Finalidad económico-social:

La causa aparece como un elemento material, objetivo del negocio, es la finalidad económica social que
cumple y es reconocida por el ordenamiento jurídico.

Se entendía a la causa como función que el negocio es idóneo a realizar por si e igualmente en todos los
casos, otorga a una determinada figura impronta típica.

Se desarrollo bajo las ideas germánicas, encontró campo en la doctrina italiana posterior a la sanción del
Cod Civil de 1942.

Para Messineo la causa es la función económico social, que el contrato cumple y consiste en la
modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias

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finalidades, como tal, es constante e inmutable en cada tipo de contrato, independientemente de la
voluntad de los contratantes.

Para Stolfi, la causa en sentido objetivo, tiene relieve por servir para limitar la autonomía de la voluntad

Tesis Dualista:

Contiene a la vez, aspectos subjetivos y objetivos. La noción de causa un carácter proteiforme, lo cual no
significa negar la unidad de concepto que hace a su esencia misma.

Videla Escalada define a la causa como la finalidad o razón de ser del negocio jurídico, entendida en el

OM
doble sentido de la causa categórica de la figura en cuestión y de los motivos psicológicos relevantes. Así
se define una noción más completa e integral que tiene, la ventaja de mantener la solidez objetiva del
primer aspecto, el uniforme y la profundidad subjetiva que permite introducirse en la voluntad de las partes
para poder juzgar sobre la aptitud de las finalidades buscadas por los sujetos del acto

.C
DOCTRINAS SOBRE LA CAUSA (power del profe.)

Doctrina Clásica Teoría Causalista -DOMAT:


concepción objetiva, la causa es el FIN del acto jurídico.
DD
Tesis Anticausalista -PLANIOL
Falsa e inútil; la causa mutua es incomprensible. Para este, no debería estar como un elemento.
Doctrina Moderna Neocausalismo -CAPITANT:
LA

Se ubica en el ámbito de la voluntad, consistente en obtener el cumplimiento de la prestación debida por la


otra parte; subsiste durante toda la etapa funcional del contrato. La causa es necesaria, debe estar, no debe ser
ilícita.
Teoría dualista.
FI

Causa final objetiva (pretensión que tiene cada una de las partes de obtener de la otra el cumplimiento de las
prestaciones prometidas) +
Causa final subjetiva (móviles perseguidos por algún contratante en particular)


LA CUESTION EN NUESTRO DERECHO MOTIVO DE CONTROVERSIA

El Cod. De Velez en su ART 499 hablaba de CAUSA FUENTE; y en los ARTS. 500 A 502 de CAUSA
FINAL.

C.C y C. en el ART. 281 (ART. 1012-1020 lo reproduce) – ADHESIÓN A LA DOCTRINA DUALISTA,


AFIRMA QUE INTEGRAN LA CAUSA LOS MOTIVOS O FINES MEDIATOS Y SUBJETIVOS, SIEMPRE
QUE SEAN LÍCITOS Y ESTÉN INCORPORADOS AL CONTRATO. La causa es importante, pero también
se diluye al alcanzar los objetivos.

PRESUNCION DE CAUSA:

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Art. 282 – si la causa es falsa, no provoca necesariamente la nulidad del acto, sino que invierte la prueba.

NECESIDAD DE LA CAUSA:

ART 1013; habla de: falta de causa, nulidad, adecuación, y extinción.

DEFECTOS DE LA CAUSA;

FALTA DE CAUSA:

• NO PUEDE FALTAR LA CAUSA OBJETIVA EN LOS CONTRATOS TÍPICOS: es necesario que la causa
esté presente.

• CAUSA SUBJETIVA ADQUIERE RELEVANCIA CUANDO SON ILÍCITOS O INMORALES, Y TIENDE A

OM
ASEGURAR LAS REGLAS DE ORDEN PÚBLICO Y EL ESTÁNDAR MORAL Y DE BUENAS
COSTUMBRES

• LA IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL FIN PUEDE CONSTITUIR UN SUPUESTO DE


FRUSTRACION DEL FIN, QUE DE LUGAR A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

FALSA CAUSA:

.C
EL CONTRATO QUE EXPRESA UNA CAUSA NO REAL, ES VÁLIDO SI SE FUNDA EN OTRA CAUSA
DD
VERDADERA (art. 282) SIEMPRE QUE ELLA SEA LÍCITA. Si la primera causa es falsa, y la segunda
verdadera, no se cae en la desafectación de la misma, sino que, esta segunda causa verdadera, llevará a
que esa licitud continúe con el negocio jurídico.

CAUSA ILÍCITA:
LA

Art. 1014 SANCION DE NULIDAD CUANDO ES COMÚN A AMBAS PARTES

FRUSTRACIÓN DE LA CAUSA: Se da por distintos apectos donde la partes no previeron cuando firmaron
FI

el contrato.

Art. 1090

Se trata de la desaparición de la causa, que se produce de manera sobreviniente a la celebración del




contrato. Los elementos esenciales, sobre todo la causa, deben estar presente en toda la vida del contrato,
esto es, no sólo al momento su celebración, sino también en la etapa de su ejecución. Cuando desaparece
de manera sobreviniente la causa que tenían como finalidad común, y se frustra el interés que llevo a
contratar a una de las partes, entonces entramos en el terreno de la ineficacia contractual, y la parte
afectada por la desaparición sobreviniente de la causa tiene la posibilidad de ponerle fin a ese contrato, a
través de la acción resolutiva. Antonio Rinnesi dice que el derecho dispositivo que constituyen las reglas
de tipificación del negocio crea una cierta estructura de regularidad y justa distribución de beneficios,
riesgos y cargas; de manera que la libertad contractual no puede prescindir caprichosamente de ese
ordenamiento y reemplazarlo unilateralmente.

PRUEBA DE LOS CONTRATOS:

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Siguiendo a Palacios (profesor Proc. Civil) nos lleva a que es la “actividad procesal realizada con el auxilio
de imprevistos autorizados por la ley, orientada a crear la convicción judicial, y crear de ese modo, la
formación de la sana critica del juez, para que eleve una resolución o pueda fallar acerca de la existencia o
inexistencia de los hechos afirmados por las partes en sus alegatos”.

De las pruebas legales De la Libre convicción.

SE INDICA POR ANTICIPADO EL EL JUEZ PUEDE ADMITIR TODO GÉNERO DE


VALOR O GRADO DE EFICIENCIA QUE PRUEBAS Y TENER COMO SUFICIENTES
TIENE CADA MEDIO PROBATORIO. AQUELAS QUE, A SU CIENCIA Y

OM
CONCIENCIA, SEAN SATISFACTORIAS PARA
EL JUEZ CARECE DE LIBERTAD DE
TENER POR ACREDITADOS LOS HECHOS.
APRECIACION: ANTE DETERMINADA
PRUEBA LE DEBERÁ ATRIBUIR EL LAS LIMITACIONES PARA LA APRECIACION
VAOR O EFICACIA QUE INDICA LA LEY DE LA PRUEBA SON EXCEPCIONALES.

.C
COD. VELEZ ART 1190 CCYC, ART 1019.

Prueba Produccion procesal, actividad


DD
Realizada para generar medios previstos.

Fundamentar asi, la sana critica del juez, u orientar a una convicción judicial.
LA

MEDIOS PROBATORIOS: Son las operaciones que permiten proporcionar un dato demostrativo de la
existencia o inexistencia de uno o mas de un hecho en el proceso Ejemplos: testigos, facturas, firmas.

Sistemas probatorios, power profe.


FI

MEDIOS VALOR PROBATORIO




PROBATORIOS

Instrumentos públicos Hacen plena prueba y hacen fe respecto a las partes y los hechos acontecidos
frente al oficial público. (Acta firmada por escribano)

Instrumentos privados Su fuerza probatoria se condiciona al reconocimiento de la firma de la parte a la


que se opone. Su efecto alcanza a las partes y puede extenderse a terceros
cuando adquiere fecha cierta. (Boleto compraventa)

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Confesión de partes Judicial – su valor debe ser apreciado en razón del cumplimiento de las
formalidades establecidas en los códigos procesales

Extrajudicial – asume el carácter del medio por el cual se la exterioriza

Juramento judicial No está reglamentado y fue sustituido por el criterio del juez

Presunciones legales Legales – Establecidas por ley. Iuris et de iure o iuris tantum (de derecho y nada
y judiciales sobre él)– la ley hace el razonamiento de la apreciación

Judiciales – sistema de la carga probatoria dinámica (en la relación de consumo

OM
refiere a que cualquier medio sirve para favorecer una sentencia para el
consumidor) – exclusión del onus probandi

Testigos Puede ser complementaria del contrato, en lo que se refiere al contenido del
mismo.

.C
MEDIOS DE PRUEBA NO ENUNCIADOS:
DD
están siempre en la decisión del juez, puede tomarlos, analizarlos, pero queda en su sano juicio llegar a la
conclusión de la veracidad de la carga probatoria de los mismos.

MEDIOS VALOR PROBATORIO


LA

PROBATORIOS

Pericial El juez no está obligado a seguir el dictamen pericial, debiendo


estimarlo en consideración a la competencia de los peritos,
FI

principios científicos en que se funda y la sana crítica.

Informática Actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o




registros contables del informante.

Biológicas Debe ser valorada de acuerdo a las experiencias y las enseñanzas


en la materia. La negativa a someterse a exámenes y análisis
constituye presunción legal, contraria a la posición adoptada por el
renuente.

Técnicas Ej. Cámaras ocultas – solamente dan indicio indirecto

METODOLOGIA DEL CCyC:

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REGLA: PRINCIPIO DE APERTURA PROBATORIA, ART 1019.: Los contratos pueden ser probados por
todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con
arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio
especial.

Los contratos pueden ser probados por cualquier medio y la aptitud probatoria no está dada en función de
una calificación previa sino por su capacidad e idoneidad para formar la razonaba convicción del juez en
base a su sana crítica.

Todas las pruebas están permitidas, siempre y cuando la ley no las rechace.

EXCEPCION: RESTRICCION PROBATORIA, ART 1019 2° PÁRRAFO. Los contratos en los que sea

OM
“usual” su instrumentación por escrito, no podrán probarse exclusivamente por testigos.

Si la ley pide una forma especial, estos quedan inhibidos.

Uso instrumentar: no solo pueden ser probados por testigos, sino que además deben ser probados
mediante instrumentos públicos o privados, por ejemplo, compraventa de inmueble, una de sus

.C
formalidades es el acta del escribano, y el registro en la propiedad.

CONTRATOS FORMALES, ART 1020. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines
DD
probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si

• hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad

• si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución.


LA

La prueba en la Convencion de Viena, compraventa internacional de mercaderia, articulo 11. Sistema de


Hunidroi.
FI

Principio de prueba por escrito: es cuando se presenta cualquier documento publico o privado, que emane
del adversario, o de su autor, o de parte interesada, en la contratación.

FORMA


¿Qué es?
ES LA HERRAMIENTA QUE PERMITE EXTERIORIZAR LA VOLUNTAD.
El Contrato queda perfeccionado en principio, como regla general, cuando ambas partes han prestado su
consentimiento sobre todos y cada uno de los elementos del negocio que quieren concluir.
El articulo 284 CCyC consagra la libertad de formas para los actos jurídicos. La doctrina nacional se
adhiere a la libertad de formas a menos que la ley establezca una.

El 285 establece que los actos sin forma expresa, valdrán como acto en que las partes que se obligaron a
elevar dicha formalidad hasta que cumplan con la forma establecida.

El 286 regula la via para la expresión escrita.

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El 287, para la expresión escrita se distinguen entre los instrumentos públicos y particulares no firmados.
Efectos de la firma con previsión de los instrumentos generados por medios electrónicos, nos lleva a
fijarnos a la ley 25506 de firma digital, artículos 1 a 10.

Los documentos generados por medios electrónicos y el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados
o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de
identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital:

• Debe consistir en el nombre del firmante o su signo, en estos medios electrónicos queda satisfecho
el requisito si se utiliza una firma digital.
• Correo electrónico: carecen de firma digital, tiene menor posición que un documento privado, no

OM
obstante se puede presentar en juicio para probar un contrato.
• El fax posee suficiente eficacia probatoria como principio de prueba por escrito.

Se entiende por firma el trazo escrito de una manera particular, mediante el cual una persona rubrica en
forma habitual sus instrumentos. En principio este trazo escrito debe corresponder al nombre y apellido del
firmante, no siendo relevante que el mismo sea legible o no. Lo que es fundamental es el carácter de

.C
habitualidad , es decir que el trazo sea siempre el mismo, sin perjuicio de las alteraciones de detalles que
pudieran producirse con el tiempo.
DD
Ley de firma digital 25.506 CAPITULO I Consideraciones generales ARTICULO 1º — Objeto. Se reconoce
el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece
la presente ley. ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del
LA

firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación
por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar
cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a
ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con
FI

estándares tecnológicos internacionales vigentes. ARTICULO 3º — Del requerimiento de firma. Cuando la


ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este
principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias


para su ausencia.

Firma Digital Firma Art. 288 CCyC. Firma “La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad
expresada en el texto a la cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los
instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho
si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. Art. 313
CCyC. Firma de los instrumentos privados. “Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe
o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos
testigos que deben suscribir también el instrumento”.

ARTICULO 4º — Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables: a) A las disposiciones por
causa de muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c) A los actos personalísimos en general;
d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la

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utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.
ARTICULO 5º — Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos
integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario
como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada
firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su
validez. ARTICULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital
de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un
documento digital también satisface el requerimiento de escritura. ARTICULO 7º — Presunción de autoría.
Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que
permite la verificación de dicha firma. ARTICULO 8º — Presunción de integridad. Si el resultado de un

OM
procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se
presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento
de su firma. ARTICULO 9º — Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos: a)
Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; b) Ser
debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho

.C
certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; c) Que dicho certificado haya sido
emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado. ARTICULO 10. —
Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo
DD
programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento
firmado proviene del remitente. ARTICULO 11. — Original. Los documentos electrónicos firmados
digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera
generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como
LA

consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la
reglamentación. ARTICULO 12. — Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o
datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales
firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean
FI

accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y
hora de su generación, envío y/o recepción.


DOBLE EJEMPLAR-

Una de las principales diferencias cuando se clasifican los contratos en unilaterales y bilaterales es la
necesidad del doble ejemplar (o de tantos ejemplares como partes existan con un interés distinto) en el
caso de tratarse de un contrato bilateral o plurilateral celebrado por escrito. El Art. 1.021 CC dice: “los
actos, sin embargo, que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en
tantos originales, como partes haya con un interés distinto”. Esto trata de poner a las partes en igualdad de
condiciones respecto de la prueba del contrato; de lo contrario quien guarda el documento único se
encuentra en situación de superioridad respecto de la otra. De conformidad al Art. 1.023 CC: “el defecto de
redacción en diversos ejemplares, en los actos perfectamente bilaterales, no anula las convenciones
contenidas en ellos, si por otras pruebas se demuestra que el acto fue concluido de una manera definitiva”.
La formalidad es exigida para la validez del contrato, pero probada la documentación puede demostrarse,
por otros medios, el contenido a su tiempo documentado. Omitido el requisito del doble ejemplar se vuelve

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ineficaz el documento único, aun cuando mantengan validez las declaraciones en él contenidas. El
contrato podrá probarse por otros medios, admitiendo la doctrina y jurisprudencia que el documento pueda
servir de principio de prueba por escrito. Debe hablarse de falta de eficacia; no se trata de una formalidad
ad probationem, sino de una forma requerida para que la declaración tenga validez, subsanable su
omisión cuando se prueba la documentación.

Doble ejemplar en el Código Civil y Comercial El Código Civil y Comercial, ha eliminado este requisito
formal del doble ejemplar aunque algunos autores recomiendan sólo a los fines probatorios.

La Forma en la Ley 24.240

Ley 26.361 Modificación de la Ley Nº 24.240. Sancionada: 12 Marzo de 2008 Promulgada Parcialmente:

OM
Abril 3 de 2008

ARTICULO 7º — Sustitúyese el texto del artículo 10 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por
el siguiente: Artículo 10: Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta
de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá

.C
constar: a) La descripción y especificación del bien. b) Nombre y domicilio del vendedor. c) Nombre y
domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere. d) La mención de las
características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley. e) Plazos y condiciones de entrega. f)
DD
El precio y condiciones de pago. g) Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el
adquirente. La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente
legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se
incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas
LA

deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares
como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser
entregado al consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del
bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley
FI

➢ Libertad de formas:


Art 1015 ccyc: establece que solo son formales los contratos a los que la ley establece una formalidad
determinada, por ejemplo, compraventa de inmuebles, lo que significa que la ley no designa forma
especifica, para exteriorizar la voluntad de las partes, estas utilizaran la que crean convenientes.

284: principio general.

Clasificacion:

Formas ad solemnitatem: existe solemnidad sobre las formas,

Formas ad probationem: habilita a una forma a llevarse adelante, teniendo en cuenta que podría quedar
satisfecha con esa presentación

Se diferencian en; art 969 ccyc para la prueba.

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Absolutas: aquellas que acarrean la ineficacia del acto en caso de inobservancia (art 285), su
incumplimiento priva al acto de eficacia. Cuando las partes no cumplen, el castigo es la nulidad delacto.

Por ejemplo, donación de inmueble, muebles registrables, prestaciones periodicas o vitalicias. Al no estar
esa forma, el acto cae.

Relativas: si la formalidad no es exigida bajo sanción de nulidad, la misma es relativa, en tal caso el
contrato no queda concluido hasta dar cumplimiento en la forma en cuestión, en este caso los contratos
valen como compromiso de las partes a cumplir la formalidad pendiente, articulo 285.

Formales: la forma se exige para facilitar la prueba de los contratos en un eventual juicio.

OM
¿cuál sería la forma de contrato en la relación de consumo? La forma va estar tipificada de acuerdo a su
estructura legal y jurídica, se encuentra en el art 42 de la CN expresa “ que las autoridades proveerán para
una educación de consumo, a la proteccion de salud del ciudadano..” la forma se da por los art 4,7,10 bis,
5, 17, 19 de la ley 24240, obligan al proveedor a estar dentro de los requisitos establecidos para elevar
una oferta al consumidor.

Pag 203 (pdf) rivera

.C
CONVERSION DEL NEGOCIO JURIDICO:
DD
Se da cuando por algún defecto de forma, o de estructura, el acto no logra los efectos que se esperan, en
este caso, se busca la conversión del negocio, manteniendo sus efectos. Dicha conversión no la dan las
partes, sino que está establecida por ley 24240, articulo 37, párrafo 2.
LA

Lorenzetti: “es convertir al pecador no es expulsarlo del sistema, se lo convierte civilmente, para que sus
efectos se mantengan sin ser la forma original”. Hay que readecuar el negocio jurídico, reestableciendo
esa forma imperfecta, pero consolidando el negocio y manteniendo sus efectos.

Esta prevista en la ley, teniendo en cuenta que se da en forma de integración del negocio.
FI

EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

La voluntad genera obligaciones, es una voluntad bilateral en la cual se obligan las partes, es un deber de


respetar la palabra empeñada.

El efecto limitado se conoce como efecto relativo de los contratos, la cosa concluida entre unos no puede
dañar ni aprovechar a los otros.

El art 1023 considera parte del contrato a quien: incorporación de terceros al contrato.

- Lo Otorga en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno.


- Es representado por un otorgante que actúa en nombre e interés.
- Manifiesta la voluntad contractual, aunque esta sea trasmitida por un corredor o por un agente, sin
representación.

La moderna contratación y redes de cadenas negociales:

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Este tipo de contratos se encuentran en shoppings, por ejemplo, porque se incluye un contrato de
locación, se servicios, de empresas encargadas, de seguridad, de control bromatológico, administrativos,
sistemas informáticos, de seguro, etc.

Se van a regir por la ley 24240. Hay una tutela de daños y perjuicios a la ineficacia de dichos contratos,
siempre y cuando sea el consumidor el afectado, estará a cargo de los proveedores en su responsabilidad
solidaria.

También se dan en las tarjetas de crédito, ya que estas esta: el banco emisor, la entidad financiera, la red
de negocios, el consumidor o usuario.

La moderna contratación esta dada a partir de este crecimiento del mercado en el intercambio de bienes y

OM
servicios, dada a partir de la mitad del siglo XX en adelante con la aparición del consumidor, las leyes de
adhesión, etc. todo está tipificado por los nuevos paradigmas dados en el sistema de contratación.

Unidad 4
EFECTOS DE LOS CONTRATOS BILATERALES -

.C
¿ cual es la regla en materia de efectos?
relatividad art 1021: es solo a las partes.
situación de terceros 1022.
DD
quienes son parte del contrato: 1023

Suspensión del cumplimiento contractual.


LA

Se trata de la facultad, el poder que la norma le brinda a uno de los contratantes de un contrato bilateral,
para suspender el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, si es que la otra parte no cumple, ni ofrece
garantía de cumplimiento.
FI

En contratos bilaterales porque esta figura junto con las demás, son elementos naturales (siguen al
contrato) de este tipo contractual, las partes no necesitan pactarlo.

➢ Finalidad: poner al contratante cumplidor a resguardo de un posible incumplimiento definitivo de la




otra parte porque se entiende que por el momento hay un incumplimiento parcial no definitivo,
Art 1031: en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de
ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que

¿Qué es cumplir de manera simultanea? Art 966:


hace referencia a la RECIPROCIDAD de las prestaciones, ya que ambas partes estan obligadas
recíprocamente. Significa que el cumplimiento de UNA prestación DEPENDE del cumplimiento de la otra
¿ en que tipo de contratos se da esta dinámica?

Contratos de locación. Compraventa, todos los contratos de cambio.

➢ Fundamento: preservar la efectividad de las contraprestaciones, hacer perdurar ese equilibrio en


los contratos que debe reinar en todo contrato bilateral.

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➢ Naturaleza Jurídica: siguiendo a Lorenzetti “se trata de una ACCION PREVENTIVA, concedida a la
parte cumplidora puesto que no tiene sentido obligarla a cumplir mientras la otra parte no lo hace,
atendiendo al equilibrio que debe reinar.”

¿con que figura de Daños tiene relación la naturaleza? Con la función preventiva. Ya que no se necesita
que el daño se configure como tal, con tal de que haya peligro de daño, ya se puede accionar.

➢ REQUISITOS

1°: que haya contrato bilateral

2°: que las prestaciones deben cumplirse de manera simultanea.

OM
3°: el incumplimiento parcial de la otra parte.

Segunda parte del artículo 1031: “la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como
excepción”.

.C
¿cuándo se está frente a una acción? Cuando la persona activa el procedimiento civil, pide al juez algo en
derecho. (demanda)
DD
Es decir, el contratante cumplidor va al juez y pide suspender el cumplimiento porque la otra parte no
cumple, acciona el mecanismo procesal.

¿a qué refiere la excepción? La defensa que la persona puede oponer frente a un ataque en derecho
frente a una acción (se defiende de la demanda)
LA

Con esta, el contratante se defiende de un ataque previo en derecho, opone la figura como defensa y dice
al juez que no puede cumplir porque la otra parte no está cumpliendo.

En el código de Vélez existía una figura similar “excepción de cumplimiento” articulo 1201, según la cual
FI

nadie podía demandar el cumplimiento si él mismo no puede cumplir primero con las obligaciones a su
cargo. Era limitada, solo podía ser utilizada para defenderse.


Hoy la figura es mas amplia, se puede deducir como excepción, y también se puede accionar. No
necesariamente se tiene que esperar a ser demandado por cumplimiento para poder oponerla. La relación
con la figura de Vélez es que esta nueva, engloba también la excepción.

Este planteo se puede hacer tanto judicial como extrajudicial, el término, “puede” refiere a que además se
lo puede resolver de manera extrajudicial, como ser, que la parte cumplidora comunique a la otra su
voluntad de suspender el contrato, y si la otra lo niega, o no da respuesta, el ultimo remedio es accionar
judicialmente.

TUTELA PREVENTIVA:

Articulo 1032:En esta figura no hay un incumplimiento en principio. Lo que hay es una amenaza de daño,
hay una posibilidad de incumplimiento futuro.

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Para el contratante cumplidor, hay una amenaza de daño, por insolvencia o menoscabo significativo que
sufrido por la otra parte que afecta en su aptitud para cumplir. Frente a esto, el cumplidor tiene la
posibilidad de adelantarse antes de sufrir un daño, y decir al juez, que utiliza dicha figura y deja de cumplir
hasta que la otra parte cumpla, o dé seguridad suficiente que lo hará.

Ese temor debe ser fundado, debe ser acreditado, probar la amenaza de daño.

Ejemplos.

La otra parte solicitó concurso preventivo, se declaró insolvente, o en quiebra. Perdio sus bienes por caso
fortuito o fuerza mayor, o enajenó todos sus bienes.
similitudes:

OM
➢ Se encuadra dentro de la función preventiva.
➢ naturaleza.
➢ finalidad.
1:08

.C
- REQUISITOS:

1: Que el derecho del contratante cumplidor sufra una grave amenaza.


DD
2: que la otra sufra o haya sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir.

- CESE-

Cuando la otra parte cumple, o da garantía de que lo cumplirá.


LA

PACTO COMISORIO – CLAUSULA RESOLUTORIA.

Es una figura prevista para los contratos bilaterales, que autoriza a la parte cumplidora a EXTINGUIR el
contrato, a través de la via de la RESOLUCIÓN, cuando la otra parte deje de cumplir.
FI

- Producido el incumplimiento de una de las partes, la otra que no ha incurrido a incumplir, tiene el
derecho de resolver el contrato.

Articulo 1083: "Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo


incumple".

Art 1086- Las partes pueden pactar expresamente que el incumplimiento de cualquiera de ellas causa
el derecho de la otra a resolver el contrato. En su contrato pueden identificar incumplimientos
genéricos o específicos que autoricen la resolución.

la cláusula resolutoria por incumplimiento se considera incluida en todo contrato bilateral (art. 1087),

Quién puede demandar la resolución por incumplimiento:

sólo la parte que no ha caído en incumplimiento puede pretender resolver el contrato. Por lo demás es la
solución que fluye del inc. c) del art. 1078, en tanto legitima a la parte que ha recibido una comunicación
de extinción del contrato a oponerse a ella si la otra parte no ha cumplido su prestación. Y cuando ambas
partes están en mora no hay posibilidad de resolución

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Tiene dos especies:

• Expresa: articulo 1086 segunda parte.

Cuando las partes decidieron celebrar el contrato, pactaron esta facultad de que frente al incumplimiento
total, o parcial, de determinada prestación, ya plasmaron esta clasula resolutoria.

El procedimiento para hacerla efectiva es: que la parte cumplidora comunique la voluntad de resolver a la
otra parte. La resolución surte efectos a partir de que la parte interesada comunica a la incumplidora de
forma fehaciente su voluntad de resolver.

Por ejemplo: mandar carta a documento.

OM
• Tácita, Implícita: aunque no lo pacten se presume que está, pero el procedimiento para hacerla
efectiva, será mas tedioso. FACULTAD DE RESOLVER AUNQUE NO LO HAYAN PACTADO.

1088: pasos que debe cumplir el interesado antes de hacer efectiva la clausula: en el caso de que no lo

.C
hayan pactado expresamente.

art. 1084 se refiere a la "configuración del incumplimiento" con el siguiente texto: "A los fines de la
DD
resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es
esencial cuando: "a) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del
contrato; "b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del
acreedor; "c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a
LA

esperar; "d) el incumplimiento es intencional; "e) el incumplimiento ha sido anunciado por una
manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor

A: el incumplimiento debe ser esencial, no cualquier incumpliento habilitara la resolución, (1084)


pautas para que sea esencial:
FI

tempestivo: tiene que ver con las obligaciones a plazo donde el tiempo es requisito esencial.

B: que el deudor esté en mora: intimarlo a que cumpla poniendolo en mora.




C: hay que apercibirlo, o intimarlo a cumplir en un plazo no menor a 15 dias con la pena de que si no
cumple, se resuelve el contrato, si no cumple y pasan los quince días, la resolución opera de pleno
derecho. Este último requisito no será necesario en las obligaciones cuyo plazo ya venció, en aquella
en las que el cumplimiento se tornó imposible, o cuando la parte incumplidora comunica su voluntad de
no cumplir. En estos casos la resolución opera cuando el acreedor le comunica a la otra parte que va
resolver.

EFECTOS: ¿ a partir de cuando los produce?

Articulo 1079:inc b "Excepto disposición legal en contrario: a) la rescisión unilateral y la revocación


producen efectos solo para el futuro; b) la resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y no
afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe".

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- RETROACTIVOS: determina que se revise lo ya transcurrido desde la celebración hasta el
momento de la resolución entre las partes, sin afectar derechos de terceros. Hace que las cosas se
restituyan al momento de la celebración del contrato, trata que las cosas vuelvan al estado anterior.
- RESTITUCION DE BIENES, art 1080: si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión
unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse, en la medida que
corresponda, lo que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las reglas de las
obligaciones de dar para restituir
- 1081 reglas: "a) la restitución debe ser recíproca y simultánea; b) las prestaciones cumplidas
quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido
recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación; c) para estimar el valor de

OM
las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no
haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños".

Estas reglas no se aplican a la rescisión bilateral (distracto) pues en tal hipótesis cabe a las partes
determinar cómo se efectuarán —o no— las restituciones recíprocas. Por lo demás cabe subrayar que
estas reglas son supletorias de la voluntad de las partes, las que las pueden desplazar por lo que ellas
acuerden.

- .C
REPARACION DEL DAÑO: 1082: que requiere que se den los presupuestos de la responsabilidad
DD
civil: la existencia de un daño no justificado, atribuible en función de un factor de atribución y que
guarde un adecuado nexo de causalidad con la conducta desplegada por aquél a quien se
pretende atribuir esa responsabilidad
LA

SEÑAL O ARRAS

Ver en mosset.

1059-1060
FI

NO ES UN CONTRATO, ES UNA FIGURA DEL DERECHO CON ALCANCES LEGALES.

Se trata de la entrega o la dacion de una cosa mueble que puede o no ser dinero, tiene la finalidad de
reforzar el cumplimiento del futuro contrato, o asegurar la celebración del contrato, o permitir el


arrepentimiento.

Articulo 1059:

Funciones:

- Reforzar el compromiso, ejerciendo una cierta presión o coacción sobre las partes a cumplir o
asegurar el contrato.
- Permitir el retiro unilateral de cualquiera de las partes respecto frente al arrepentimiento.

Especies:

- Penitenciaria
- Confirmatoria:

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Antes de la entrada en vigencia de CCyC se tenia la cuestión Civil y Comercial divididas, cada código
regulaba la señal o arras de diferente especie, había que pactar cada especie. El código civil tenia
contemplada la de tipo penitenciaria cuya característica era la de permitir el arrepentimiento, la
consecuencia de arrepentirse era de: por un lado si el que se arrepiente es el que da la seña, este la
perdía; por otra parte, si el que se arrepiente era el que la recibió, la debia restiuir doblada. En el Codigo
de Comercio el art 475 regulaba la señal de tipo confirmatoria, cuya función era la de reforzar el
cumplimiento, impidiendo su posterior resolución. Sin embardo nada impedia, siguiendo la doctrina, que
en relaciones comerciales se pueda haber pactado una señal penitenciaria, o que en relaciones civiles se
pacte señal tipo confirmatoria.

Hoy en el CCyC se tiene como regla que la señal se entiende como CONFIRMATORIA del acto. Se

OM
presume que no se puede arrepentir. Y como excepción: la especie PENITENCIARIA las partes tienen
que pactar con la finalidad de permitir el arrepentimiento, si no se acuerda esta especie, se presume
confirmatoria.

En caso de que se pacte la señal penitenciaria:

Efectos:

-
.C
El que la dio la pierde en beneficio de la otra.
DD
- El que la recibió, la restituye doblada. Porque es una forma de indemnizar, la expectativa que se
generó se debe resarcir.

Articulo 1060: Modalidad:


LA

La seña tiene una doble función, hasta el momento de la celebración del contrato actúa como SEÑA,
una vez celebrado, lo dado como seña integra el precio del contrato, como pago a cuenta, o seña a
cuenta de precio.

Para que esto se valido, en el Cod de Velez había que pactarlo, se conocía como clausula seña a cuenta
FI

de precio.

El CCyC expresa, que ya no se necesita pactar, si es de la misma especie la señal se tiene como parte de
la prestación, no cuenta como parte si es de diferente especie, o de obligación de hacer o de dar.


GARANTIAS DE SANEAMIENTO:

Son efecto natural de los CONTRATOS ONEROSOS, en estos hay dos partes intervinientes. Una parte
transmite algo y la otra parte paga por ello.

¿qué es una garantía?

Garante es alguien que es responsable de algo frente a otra persona, es la persona en cabeza de la cual
pesa la garantía o la responsabilidad de algo frente a otra persona.

Articulo 1033.

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¿ que obligación tiene ese garante?

La de saneamiento, que es la forma de amparar al adquirente a titulo oneroso de los defectos que tenga la
cosa o de la turbación que pueda sufrir por parte de terceros.

Esta obligación de sanear aparece en cabeza del TRANSMITENTE.

Existen dos tipos.

Oblig de San. Por vicios ocultos.

Y oblig de san por garantía de evicción.

Ese vicio puede estar en la materialidad de la cosa, lo que esta viciada es la cosa. opera la garantía por

OM
vicios ocultos.

O puede estar en el derecho que acompaña a la cosa, la legitimidad esta afectada, y corresponde aplicar
la garantía de EVICCION.

Ubicación metodológica:

.C
Sección IV art 1033 hasta 1043 – Disposiciones Generales aplicables a las dos garantías.
DD
Desde el art 1044 al 1050- Garantia de Eviccion

Desde el art 1051 al 1058- garantía por vicios ocultos rebiditorios.

Artículo 1033: 1035 ult inciso


LA

¿Quiénes son los sujetos obligados a sanear?

- El transmitente a título oneroso. Regla general.


- Quien dividió bienes con otros. Cuando se hace la partición hereditaria en la sucesión. El
responsable (transmitente)es quien divide con el adquirente. Otro ejemplo, es en los Codóminos.
FI

- Antecesores, este art se complementa con el art 1035, excepción a la regla de que aplica solo a los
contratos onerosos., ya que en este el adquirente a titulo a gratuito puede reclamar por algún vicio.
¿cómo se da esa excepción?


El que recibió a titulo gratuito la cosa con vicio puede subrogarse en las acciones que tiene su enajenante
e ir contra el enajenante, o antecesor que haya trasmitido a titulo gratuito.

Ejemplo: A: dona un bien viciado a B

B: ¿puede reclamarle a A? no, le va poder reclamar a los antecesores de A siempre y cuando


hayan trasmitido a titulo oneroso.

X: antecesor de A que trasmitió a titulo a oneroso la cosa viciada a A. (el vicio debe estar desde
esta transmisión)

B: debe reclamar a X.

Disponibilidad

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1036-1037-1038

1036: REGLA: esta norma que regula la garantía de saneamiento son DISPONIBLES -SUPLETORIAS.
Art 962.

1037: Hay un limite, cuando vayan a disminuir o suprirmir, son de interpretación restrictiva, de acuerdo a la
literalidad del texto, art 1062, la ley manda a tener cuenta dicha interpretación.El juez va tener en cuenta lo
que las partes pactaron en el contrato, y las reglas de la literalidad.

1038: la supresión o disminución no tendrá lugar además de lo anterior, cuando si el enajenante conoció el
peligro de evicción o la existencia de vicio, o si el enajenante actúa de manera profesional ala que conoció
de la enajenación

OM
por ejemplo, mecanico profesional trasmite un auto viciado plasamando la supresión o disminución de la
garantía, NO TENDRÁ LUGAR LA CLAUSULA, se presume que se actúa de manera profesiona.. Y si la
parte que compra es profesional, en este caso, si valdría la clausula de supresión o dismunucion, porque
las dos partes son profesionales en la materia, no se presume la mala fe en el transmitente porque la ley

.C
presume que la otra parte por su profesionalidad tambien podía haber conocido la existencia de vicio.

Esta normativa es para los contratos PARITARIOS.


DD
En los contratos de consumo en su ley 24240, articulo 18, esta la garantía por vicios ocultos pero con
variaciones, siempre en torno a ampliar la garantía en favor del consumidor. En estos contratos las partes
no pueden disponer de la garantía de vicios ocultos, porque son normas de orden publico, que son
imperativas, irrenunciables, y no pueden pactar algo diferente de la ley y su articulo. Deben sujetarse a la
LA

normativa. Podrán ampliarla, pero nunca disminuirla ni suprimirla porque será clausula abusiva, articulo 37
dicha ley.
FI

Los vicios redhibitorios en la Ley de defensa al consumidor

La doctrina nacional había sostenido que las normas sobre la evicción y vicios no eran suficientes para
amparar a los consumidores. Entre otras cosas, se ha dicho la liberación de responsabilidad cuando el


adquirente debía conocer los defectos por su profesión uoficio no puede ser considerada oponible al
adquirente profesional puesto en el rol de consumidor. El artículo 10 bis de la Ley 24.240 de Defensa del
Consumidor ante el incumplimiento de la obligación por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el
consumidor podrá optar por: a.Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera
posible. b.Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. c.Rescindir el contrato con derecho a
la restitución de lo pagado; considerando la integración del contrato. Y el artículo 11 de la misma Ley:
cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código
Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozaran de garantía legal por defectos o vicios de
cualquier índole. La garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles
y usados, y por seis meses en los demás casos a partir de la entrega.

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UNIDAD 5

INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN , Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Rivera.

INTERPRETACIÓN.

Concepto Interpretar una declaración de voluntad es la determinación del significado que a él corresponde,
fijando su alcance. interpretar es una actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de las
manifestaciones de voluntad con el fin de establecer su contenido.

Objeto de interpretación. El contrato como acto jurídico que es requiere de una voluntad que sea

OM
declarada. La cuestión radica en determinar si, en el caso de que la voluntad declarada no coincida con lo
efectivamente querido, ha de prevalecer lo transmitido, manifestado, declarado al otro, o por el contrario ha
de darse relevancia a lo efectivamente querido; tiene trascendental importancia en el ámbito de la
interpretación de los contratos, pues:

.C
(i) en todo contrato necesariamente hay una declaración de voluntad dirigida a otro;
(ii) de acuerdo con la posición que se adopte, el objeto de la interpretación será lo querido
efectivamente por el declarante, o la declaración tal como pudo ser entendida de buena fe por
DD
la parte a la cual la declaración fue dirigida.

La primera directiva que da el CCyC es que la interpretación ha de buscar la intención común: El art. 1061
LA

dispone que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de
buena fe.

La interpretación persigue la determinación del alcance de lo declarado, lo que, en ocasiones es


incompleto, ya que no se declaró todo lo necesario. Ante esto, la laguna negocial se completa de dos
FI

maneras:

1: aplicando normas legales supletorias.




2: derivando de la voluntad declarada lo que presumiblemente hubieran manifestado las partes sobre el
punto, si lo hubiesen previsto expresamente, ese ultimo punto se denomina interpretación integradora.

Esta interp integradora no se puede hacer aplicando el criterio personal del interprete, sino que debe
hacerse atendiendo a las disposiciones legales que establecen la manera de integrar: siendo asi el articulo
964 inc C dispone: que el contrato se integra con "los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto
sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente
conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su
aplicación sea irrazonable".

Distinción con la interpretación de la ley:

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- En la interpretación de la ley la denominada intención del legislador es un elemento del cual puede
llegar a prescindirse.
- la intención del autor de la declaración de voluntad tiene gran importancia en la materia de los
negocios jurídicos, y en el caso de los negocios unilaterales —como el testamento— constituye el
factor decisivo.
- en la interpretación de la ley las palabras utilizadas deben entenderse —al menos como regla— en
su sentido técnico-jurídico.
- en las declaraciones de voluntad las palabras deben ser entendidas en el sentido que les da el uso
general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes
o de los usos y prácticas del lugar de celebración (art. 1063).

OM
La interpretación de la declaración de voluntad es indispensable sólo cuando las partes no la han
entendido de manera coincidente. De modo que si, a pesar de la ambigüedad de la expresión, ambas
partes han entendido lo mismo, no es necesaria la interpretación.

.C
Reglas y fuentes de interpretación:

Alude a cuales son las pautas que guian dicha interpretación, y surge la referencia a la buena fe.
DD
1065: llama fuentes a lo que tradicionalmente se denominó medios de interpretación. Dichos medios
aluden a elementos con los cuales trabajara el interprete para determinar el resultado de la interpretación,
principalmente, los usos del trafico, y la conducta posterior de las partes.
LA

Buena fe:

En el ámbito de las relaciones jurídicas nacidas de negocios jurídicos, rige el concepto de buena fe lealtad
u objetiva, que impone el deber de actuar como lo hace la gente honesta, con lealtad y rectitud, tanto
en las tratativas anteriores al negocio, cuanto en su celebración, interpretación y ejecución. Así lo impone
FI

el art. 1061.

Díez Picazo la buena fe es mucho más que una directriz en la interpretación de los contratos. Ella entraña


deberes para los contratantes: por lo pronto un deber de honestidad, pero también un deber de
cooperación y un criterio para puntualizar derechos y deberes de las partes. Se trata en definitiva de los
deberes secundarios de conducta emanados del principio de buena fe

El deber de actuar de buena fe se atribuye tanto al declarante cuanto al receptor de la declaración.

El declarante debe manifestarse de la manera más clara y precisa posible, de acuerdo con una normal
diligencia, teniendo en cuenta las posibilidades de comprensión de la contraparte.

El receptor de la declaración, a su vez, no puede limitarse a aprehender la declaración en su sentido literal,


sino que está obligado a averiguar lo que ha pretendido decir el declarante, tomando en consideración
todas las circunstancias que pueda conocer y que puedan resultar relevantes en el caso.

la buena fe impone:

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Atender al sentido general del idioma (art. 1063). La primera fuente de interpretación de un contrato es su
mismo texto; de allí que los jueces o árbitros deben en principio atenerse a lo escrito (o dicho) por las
partes.

Atender al significado usual de una expresión en el tráfico; el mismo art. 1063 dispone que se puede
prescindir del sentido que a las palabras da el uso general, cuando "tengan un significado específico que
surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con
los criterios dispuestos para la integración del contrato.

La interpretación contra el predisponente de los contratos por adhesión a cláusulas generales


predispuestas (art. 987) también se funda en la buena fe, importa una sanción a quien ha infringido el

OM
deber de expresarse con claridad impuesto por el art. 985.

nadie puede volver sobre sus propios actos en tanto éstos hayan generado confianza en la contraparte; es
la regla del venire contra factum proprium (o doctrina de los actos propios) que el CCyC consagra
expresamente como regla de interpretación en el art. 1067.

.C
Nuestra doctrina entendió que la regla del favor debitoris sólo es justa en los contratos gratuitos, pero no
en los onerosos, en los que debe estarse a la equivalencia de las prestaciones como criterio rector de la
interpretación. Este es el criterio del CCyC expuesto en el art. 1068: cuando las expresiones del contrato
DD
son oscuras se ha de interpretar del modo menos gravoso para el obligado si el contrato es a título gratuito
Y si es a título oneroso ha de serlo en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las
partes.

INTEGRACION:
LA

Art 964: El contenido del contrato se integra con.

• Normas indisponibles.
• Normas supletorias
FI

• Usos y practicas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables.

En los contratos de Adhesion: art 987 Las clausulas ambiguas predispuestas por una de las parte se


interpretan en sentido contrario a la parte predisponente.

En los contratos de consumo:

las cláusulas predispuestas nunca deben ir en contra del patrimonio o interes de la dignidad del
consumidor.

Art 37 Ley 24.240: CAPITULO IX-DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES

nterpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los
derechos de la otra parte;

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c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en
perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan
dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en
su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de
lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más
cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera
necesario.

OM
Interpretación de los contratos de consumo. Rivera

El CCyC contiene reglas sobre los "contratos de consumo" (arts. 1092 y ss.), sin perjuicio de la vigencia de
la ley 24.240 y sus reformas. El CCyC contiene dos preceptos que se refieren a la interpretación y
prelación normativa de las relaciones de consumo y a la interpretación del contrato de consumo (arts. 1094

.C
y 1095). El primero de esos preceptos se refiere a la interpretación de la ley, que ha de hacerse de
acuerdo con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. Y el que
verdaderamente trata de la interpretación del contrato es el 1095, que dispone que el contrato se interpreta
DD
en el sentido más favorable para el consumidor; y cuando existan dudas sobre el alcance de su obligación
se adopta la que sea menos gravosa. Con lo cual rige el principio favor debitoris en favor del consumidor.

Artículo 1094: Interpretación conforme el principio de protección del consumidor y acceso al consumo
sustentable.
LA

Articulo 1095: se interpreta en el sentido más favorable al consumidor.

. La excesiva onerosidad
FI

545 rivera

567.

Criterio general Para Lorenzetti, el acontecimiento extraordinario debe instaurar una desmesura en esa


onerosidad que se mide racionalmente con la otra prestación; se trata de una relación económica en que
una cosa se da a cambio de otra similar según las valoraciones del mercado; esas valoraciones han sido
distorsionadas. Se trata, pues, de una relación objetiva, no de la propia utilidad. No se debe tomar en
cuenta solamente la situación patrimonial del afectado, puesto que se trata de examinar la correlatividad
de las prestaciones derivadas del contrato y no una relación patrimonial que no entró en consideración en
el programa convencional concreto. En definitiva, lo que cuenta no es la prestación en sí misma, sino en
su relación de equivalencia con la prestación a cargo del otro contratante, cuyo desajuste produce una
alteración fundamental de la base económica del negocio (Lorenzetti). Es que, en definitiva, lo que se
juzga es la desaparición de la relación de equivalencia entre las prestaciones. Pero siempre que de ello
resulte un perjuicio para uno de ellos: de modo que no autoriza a cambiar los términos del contrato el

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hecho de que una de las partes obtenga una ganancia superior a la inicialmente prevista si de ello no
deriva un perjuicio para la otra parte

RESOLUCION- REVOCACION- RECISION. rivera

el contrato se extingue porque una de las partes no lo cumple y la otra ejerce la facultad de resolverlo, o
porque se dan las circunstancias previstas por la ley o el contrato para que una de las partes rescinda ese
contrato, etcétera

RESOLUCION:

La resolución es un modo de ineficacia de los negocios jurídicos, y por ende de los contratos, que se
da en razón de la producción de un hecho sobreviniente a la constitución del negocio.

OM
es cuando se rompe el contrato, una de las partes decide resolver en términos de ineficacia del negocio
que no llego a alcanzar el ideal que las partes al contratar pensaron que podían encontrar para ambas.

se puede dar tambien una vez que tiene curso de ejecucion el contrato. por ejem si es en cuotas, por falta
de pago, o por falta de ineficacia en el producto.

.C
el art 1090 aparece con presencia en dicha figura. porque habla de una frustración. en el cod de velez no
estaba. habla de cuando se puede llegar a la resolución por un hecho sobreviniente ajeno a las partes que
DD
no estaba cuando se produjo la constitución del contrato.

Ese hecho puede ser imputable a una de las partes: el incumplimiento que habilita a la otra parte a
resolver el contrato. O ser ajeno a ellas, como puede ser que acaezca un hecho futuro e incierto
(condición) al cual se sujetó la permanencia del contrato:
LA

Puede operar como:

Declaracion de voluntad de la parte interesada, cuando es fundada en el incumplimiento de la otra parte. O


FI

Automáticamente: con el advenimiento del hecho previsto en el mismo acto, sin necesidad de una nueva
declaración que produzca la ineficacia, ya que se la tuvo en mira al crearse el negocio.

• Efectos


La resolución tiene efectos retroactivos al día de la celebración del negocio jurídico (art. 1079 b]). La
retroactividad obliga a las partes a restituirse lo recibido en razón del negocio o su valor (arts. 1080 y
1081); además, la parte incumplidora deberá la indemnización por daños y perjuicios (incluso al declararse
la resolución del contrato por el ejercicio del pacto comisorio). El efecto retroactivo no afecta a terceros de
buena fe y a título oneroso (art. 1079 b]).

REVOCACIÓN.

es la retracción de la voluntad que deja sin efecto la relación jurídica. Opera sólo en los casos en que la ley
o el contrato autorizan a hacerlo al autor de la manifestación de voluntad en los actos unilaterales, o una
de las partes en los actos bilaterales, y en tal caso la relación jurídica queda sin efectos hacia el futuro.

es cuando una de las partes se retira del contrato. cuando la ley o el contrato lo autoriza.

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En principio la revocación opera en los actos unilaterales, como el testamento (arts. 2511 y ss.). Pero
también pueden revocarse ciertos contratos, como el mandato (art. 1329, inc. c]) y la donación (art. 1569)

Caracteres:

— un acto unilateral, pues basta la voluntad del autor (si es un testamento) o de una sola de las partes si
el acto que se revoca es bilateral;

— es además negocio entre vivos, pues tiene efecto inmediato.

— es voluntaria: la revocación opera sólo en los casos autorizados por la ley, pero debe ser puesta en
ejercicio por la voluntad del sujeto legitimado.

OM
Efectos: la revocación opera —salvo disposición legal en contrario— hacia el futuro (art. 1079, inc. a]).

RECISION:

es una causal de ineficacia, por la cual, un acto jurídico válido queda sin efecto para el futuro en razón del
acuerdo de las partes, o de la voluntad de una sola de ellas, autorizada por la ley o por la propia

.C
convención.

López de Zavalía distingue entre la rescisión unilateral, bilateral y legal. En la unilateral basta con la
voluntad de una de las partes para terminar el contrato; la legitimación para ejercer esta atribución puede
DD
tener su causa en el mismo contrato ("el dador de la distribución podrá dar por terminado el contrato
mediante su comunicación al distribuidor con un preaviso de seis meses") o en la ley. En la bilateral es
necesaria la confluencia de la voluntad de ambas partes. Comenzamos con el estudio de la rescisión
bilateral.
LA

La rescisión por voluntad bilateral se da en el llamado distracto, al que se refiere el art. 1076, el cual
preceptúa: "El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en
contrario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros".
FI

En este caso, es evidente que las partes del negocio están legitimadas para convenir que una de ellas o
ambas, pero en todo caso unilateralmente, puedan en el futuro dejar sin efecto el negocio, pues nada lo
impide. Así las partes de un contrato de distribución pueden convenir que una o ambas partes tienen la


facultad de rescindir el contrato después de pasado cierto tiempo de vigencia del mismo, por decisión
unilateral y con un cierto preaviso a la contraparte.

es un contrato que pone fin a otro. En pocas palabras, si dos empresas tienen celebrado un contrato de
distribución y un día deciden poner fin a él y para ello acuerdan la restitución de los productos que tiene el
distribuidor en su poder y hacen una rendición de cuentas y se satisfacen los saldos que pudieran existir

La rescisión es unilateral cuando proviene de la voluntad de una de las partes del acto jurídico, ya sea
porque ellas acordaron expresamente esa facultad o bien porque la ley lo autoriza. Está prevista en el art.
1077. Ejemplo: el contrato de obra en que el comitente puede desistir de la obra por su sola voluntad (art.
1261).

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Rescisión unilateral de los contratos de duración sin plazo La doctrina y la jurisprudencia han coincidido en
que en los contratos de duración sin plazo está implícita la facultad de cualquiera de las partes para dejar
sin efecto el contrato siempre que, la relación se haya extendido lo suficiente como para que la otra parte
haya amortizado sus inversiones y obtenido una razonable ganancia. Se sostiene esta solución en que no
es posible pretender que un contrato sea perpetuo; ello afectaría la libertad de las acciones y haría ilícito el
objeto del contrato (arg. del art. 953 del Código de 1869)

características:

— funciona en los contratos de duración, y en aquellos cuyos efectos no han empezado aún a producirse;
— es voluntaria y de uso discrecional, alcanzando esa condición, en principio, a las materias regidas por

OM
leyes supletorias, no a las sujetas a normas imperativas; — es aplicable sólo a los negocios bilaterales.

efectos,

la rescisión opera ex nunc, es decir, solamente para el futuro y a partir del momento que la manifestación
de la voluntad se presentó (art. 1079 a). Sin embargo, en los supuestos de distracto los efectos de la

.C
rescisión dependerán de lo que las partes estipulen, pudiendo convenirse que el contrato originario quede
sin efecto retroactivamente, con la obligación consiguiente de las partes de restituirse lo obtenido en virtud
de él, obviamente, con el límite de no poder perjudicar los derechos adquiridos por los terceros a causa del
DD
contrato originario.

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA CONTRATACION DE CONSUMO:

LEGITIMACION PASIVA: art 40. 24240


LA

La respons civil se encuentra en varios art.

1708. 1716- 1780-1737

la responsabilidad civil tiende a la reparacion del daño. en el codigo de velez tenia una estructura mas acotada
limitada. luego aparece la ley 27711 1968 refiriendo a limites al abuso del derecho, partes subjetivas, daños .
FI

la responsabilidad en la relacion de consumo siempre es solidaria. es decir que van a tener que responder toda la
cadena de produccion al consumidor que obtuvo un bien o servicio que no pudo satisfacer su consumo. siempre y
cuando una de estas puede quedar exonerada demostrando que entrego en tiempo y forma y de manera eficaz el
producto. la carga de la prueba quedara a cargo de quien la presenta.


estructura normativa del contrato de consumo.

1993, Octubre. con LEY 24.240, aparece en el pais.

1994, reforma constitucional, articulo 42 CN

1998, Anteproyecto Cod. Civil. da la base al CCyC

2015, CCyC. arts 1092. 1093. 1094. 1095

2021, proyecto de ley de codigo de defensa al consumidor que derogaria la ley 24.240, aparece la figura del
hipervulnerable, determinado por grupos hetarios. la hipervulnerabilidad se da por las exigencias que tiene el
mercado, proveedores, etc, en funcion del cual se encuentran estos grupos.

como es el consentimiento en contr de consumo?

la oferta es vinculante para el proveedor. tiene que estar.

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El daño directo La reforma del año 2008 a la LDC incorporó en el art. 40 bis, el instituto de llamado "daño
directo" que puede ser determinado por la autoridad de aplicación de la ley (Secretaría de Defensa al
Consumidor u organismos similares en todo el país). La norma original autorizaba a la autoridad de
aplicación a "determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción
del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de 5 (cinco)
Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la
República Argentina (INDEC)".

La ley 26.993 modificó el art. 40 bis de esta forma: "El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al

OM
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera
inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor
de bienes o del prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos,
fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes
objeto de la relación de consumo.

.C
La nueva disposición se encarga de destacar que: "esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos
de la administración que reúnan los siguientes requisitos: a) La norma de creación les haya concedido
DD
facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en
cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta; b) Estén dotados de especialización técnica,
independencia e imparcialidad indubitadas; c) Sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y
suficiente" Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos
LA

del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que
resultan 656 de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no
patrimoniales.

El daño punitivo el art. 52 bis regula de esta forma: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones
FI

legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil
a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias
del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor


sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de
las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo
de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley" ($ 5.000.000).

En suma, el consumidor tiene la facultad de reclamar, al margen del daño efectivamente sufrido, una multa
a su favor en concepto de daño punitivo cuando el proveedor "no cumpla con sus obligaciones legales o
contractuales". La jurisprudencia ha ido recogiendo esta figura y los precedentes son muy variados; la
mayor controversia pasa por el monto de esas multas que a veces resultan muy exiguas y en algunos
fallos claramente desproporcionados, pudiendo ocasionar un grosero enriquecimiento indebido a favor del
consumidor.

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