RESUMEN D° EMPRESARIAL:
.UNIDAD 6: CONTRATO DE SEGURO
.Seguro: es un procedimiento por el cual un conjunto de personas sujetas a eventualidades de
ciertos hechos dañosos reúne sus contribuciones a fin de resarcir al integrante de ese conjunto
que llegue a sufrir consecuencias de esos riesgos.
Desde un punto de vista económico, podemos definir al seguro como una forma de ahorro con
fines determinados, mediante la cual se transfieren a costo parcial, los efectos
económicamente adversos, producidos por determinados hechos previstos.
.Contrato de seguros: es aquél en donde existe una parte (asegurador) que se obliga,
mediante el pago de una prima o cotización, a resarcir un daño en caso de que ocurriera el
evento previsto; siendo la otra parte (tomador) aquella que se compromete al pago. Existe una
tercera parte, que puede coincidir o no con el tomador (beneficiario).
Este tipo de contratos surge como consecuencia de las nuevas formas de comercio, como
también, por ejemplo, de las inclemencias climáticas y a raíz de la figura del empresario, quien
se dedica a tomar riesgos dentro de ciertas actividades.
El seguro tiene como objeto un evento previsto, pudiendo prever cualquier tipo de riesgos. O
sea, se puede asegurar cualquier tipo de riesgo, siempre y cuando no esté previsto por la ley.
Es importante determinar de forma precisa qué significa el riesgo, ya que así se va a
determinar si el asgurador se obliga o no, y a cambio de qué.
El riesgo es el elemento básico y específico del seguro, en tanto su inexistencia por su
desaparición o por el conocimiento que se tuviera de él al momento del siniestro, provoca la
nulidad del contrato. Además, el riesgo puede ser: A)Seguro: B)Certero: C)Probable:
La naturaleza jurídica del riesgo es que sea aleatorio ante su ocurrencia. No puede decirse que
si ocurre cierto riesgo, indefectiblemente se pagará el seguro, ya que se carecería o perdería la
naturaleza jurídica de este tipo de contratos.
Por otra parte, el Derecho Comercial se basa en la buena fe, por lo que debemos hablar de la
“falta de declaración del tomador”, también denominada por el Derecho como reticencia
(falsa declaración), que es cuando, de manera dolosa u omisiosa, no son declaradas las
verdaderas posibilidades de que ocurriera el riesgo, ó, declaradas las mismas, de manera
verídica, se agravan con posteridad a la celebración del contrato de seguros. O sea, toda
declaración falsa o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de
buena fe, que a juicio de los peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus
condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace
nulo el contrato.
Además, la ley prevé que el seguro se prueba de manera escrita, por medio de la póliza; en
caso de que haya un principio de prueba por escrito, por cualquier otro medio. Dicha póliza
será entregada por el asegurador, debidamente firmada por cualquier medio, con redacción
clara y fácilmente legible.
.Clasificación de los elementos que componen el contrato de seguros: 1-Elementos personales:
asegurador, asegurado, tomador o beneficiario. 2-Elementos económicos: interés asegurable,
suma asegurada, prima e indemnización. 3-Elementos causales: riesgos cubiertos y excluidos.
4-Elementos formales: póliza, carta de garantía y certificación de seguro.
.Requisitos de la póliza: nombre y domicilio de las partes; el interés de la persona asegurada;
los riesgos asumidos, de manera detallada y específica; determinación de los plazos desde los
cuales se asumen los riesgos; contener la prima o cotización; la suma asegurada y el
beneficiario.
La obligación de pago se denomina prima. Y, como parte obligada, el tomador es el obligado al
pago de la prima. O sea que, quien está obligado a realizar dicho pago es el tomador de
seguro. La importancia del pago de la prima puede observarse desde 2 perspectivas: 1-El
contrato de seguros es consensual: o sea, tiene sus efectos desde que se produce el acuerdo
de voluntades entre las 2 partes. 2-Mora del pago de la prima: sucede cuando el tomador no
abona en tiempo y forma o de la forma obligada.
En caso de tratarse de primas consecutivas, si el pago de la 1era. no se realiza oportunamente,
el asegurador no resulta responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. Esto significa que
la mera mora por parte del tomador no genera la nulidad, pero si sería causal para no
responder por parte del asegurador.
Cuando hablamos del objeto del contrato, el cual es amplio (puede asegurarse cualquier tipo
de evento o suceso, siempre que no esté prohibido por la ley) debemos hablar del riesgo. El
contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable,
salvo prohibición expresa de la ley. En el supuesto de que el riesgo fuese agravado (agravación
desmedida o irracional) posteriormente por parte del tomador, será causal de rescisión del
contrato. Entonces, puede ser cualquier tipo de riesgo el asegurado y, en caso de ocurrir una
agravación en el riesgo, el tomador debe denunciar al asegurador las agravaciones causadas
por un hecho suyo, antes de que se produzcas; y las debidas a un hecho ajeno,
inmediatamente después de conocerlas. Cuando la agravación se deba a un hecho del
tomador, la cobertura quedará suspendida. El asegurador, en el plazo de 7 días, deberá
notificar su decisión de rescindir, ya que son acuerdos previstos en el marco de la autonomía
de la voluntad. Por lo tanto, notificado de este agravamiento del riesgo, el asegurador puede
escoger entre continuar con las bases del contrato u optar por su rescisión.
.Orígenes del contrato de seguro: en lo que hace a la evolución histórica de la institución,
podemos afirmar que en el derecho antiguo se lo confundía con otros contratos (la fideussio
indemniatatis eran figuras nauticum fenus próximas), mientras que en la Edad Media se usaba
“venta por precio a pagarse si la cosa no llegaba a destino”. Las guildas eran instituciones de
asistencia, en las cuales las primas no estaban en relación con las prestaciones.
En el siglo 14 aparece el seguro marítimo, de donde surgen los primeros documentos
conocidos. El seguro de incendios surge como consecuencia del incendio de Londres de 1.666,
mientras que el seguro de vida aparece en Italia en el siglo 18 como seguro del embarazo o
seguro temporario sobre la vida. Por último, en el siglo 19, el contrato de seguro que cubre el
riesgo de responsabilidad civil.
.Caracteres del contrato de seguros: consensual; bilateral, oneroso, aleatorio.
El contrato de seguro está regulado por la Ley 17.418/67, cuyo art. 1 establece: “Hay contrato
de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño
o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”.
.Partes del contrato: .Sujetos: A)Asegurado: puede ser cualquier persona física o jurídica con
capacidad legal para contratar y que tenga un interés asegurable lícito. Es el titular del interés
asegurado, y es diferente al tomador, ya que lo hace en interés ajeno.
B)Asegurador: debe ser una empresa autorizada por la Superintendencia de Seguros
(sociedades anónimas, mutuales, cooperativas), ya que sino es nulo. Además, debe ser
autorizado en la rama de seguro a la que se refiere el contrato. Al formarse la empresa, debe
presentarse la solicitud a la Superintendencia, con certificado del Banco de la Nación y
dictamen favorable de la Superintendencia. Resuelve el Ministerio de justicia y, durante el
funcionamiento, controla la Superintendencia.
Es el que asume el riesgo (solo sociedades anónimas, mutuales o cooperativas supeditadas al
control de la Superintendencia de Seguros de la Nación). Debe estar autorizado en la rama de
seguro a que se refiere el contrato, ya que, de lo contrario, el contrato será nulo.
C)Beneficiario: puede ocurrir que el beneficiario del seguro no sea el asegurado, sino una
persona distinta, como sucede en el seguro de vida. En estos casos, no es parte del contrato de
seguro, pero tiene d° a la prestación.
D)Tomador: es la persona física o jurídica que celebra el contrato con la aseguradora,
pudiendo hacerlo por cuenta propia o ajena, y es quien cobra la indemnización o premio
contratado, en caso de ocurrir el evento previsto. Lo más común es que el tomador del seguro
sea, a la vez, el asegurado, pero tambien puede contratar el seguro por cuenta de un tercero.
En el caso de que sea por cuenta propia, se adquiere simultáneamente la calidad de tomador y
asegurado y, si fuera por cuenta ajena, el tomador contrata el seguro en interés y por cuenta
de un tercero que es el asegurado.
.Elementos del contrato: .Objeto: el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de
riesgos, salvo prohibición escrita o expresa por la parte de la ley.
.Póliza: es el documento entregado por el asegurador, en donde constan las condiciones del
contrato de seguro. Es el instrumento del contrato consensual, el cual, por lo general, difiere
sus efectos hasta la emisión de la póliza. El asegurador entregará al tomador una póliza
debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. Además, la póliza deberá
contener los nombres y domicilios de las partes; el interés de la persona asegurada; los riesgos
asumidos; el momento desde el cual éstos se asumen y el plazo; la prima o cotización; la suma
asegurada y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en ella condiciones
particulares y, cuando el seguro se contratase simultáneamente con varios aseguradores,
podrá emitirse una sola póliza.
.Prima: es el precio del seguro, la remuneración del asegurador; mientras que el tomador es el
obligado al pago de la prima (obligado al pago). Deben ser aprobadas por la autoridad de
control y en principio es invariable. Es el precio que el asegurado deberá pagar al asegurador
por el riesgo que este asume.
.Riesgo: es la eventualidad prevista en el contrato. Es el elemento básico y específico en tanto
su inexistencia, ya sea por su desaparición o por conocimiento que se tuviera de él al momento
del siniestro provoca la nulidad del contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto
toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa por parte de la ley.
El riesgo en si debe existir al comienzo del seguro, y debe ser un hecho incierto, ajeno a la
voluntad de las partes, como tambien debe ser lícito e individualizado. Entonces, es la
eventualidad de que suceda un hecho futuro e incierto del cual podrían derivarse un daño para
el interés asegurado. En el contrato debe estar bien especificado cuál es el riesgo que este
asume.
.Clases de riesgos: según el objeto sobre el que recae el riesgo, éste puede ser: 1-Personal:
cuando recae sobre las personas. Por ejemplo, el riesgo de morir, de perder la integridad física
como consecuencia de un accidente. 2-Real: cuando el riesgo afecta a las cosas. Por ejemplo,
el robo de objetos. 3-Patrimonial o de responsabilidad: aquel en que resulta afectado el
patrimonio del individuo. Por ejemplo, producir daños a terceras personas conduciendo un
auto, lo que genera una obligación de reparar el daño causado.
Según su naturaleza, el riesgo puede ser: 1-Estacionario: cuando la posibilidad de que ocurra el
hecho se mantiene constante en si misma a lo largo del tiempo o antigüedad del objeto. 2-
Variable: aquél cuya naturaleza lleva implícita en si misma el aumento o disminución del riesgo
por el mero transcurso del tiempo. Los riesgos variables pueden ser crecientes o decrecientes.
Según el número de veces que el riesgo pueda afectar a un mismo objeto de riesgo,
distinguimos entre: 1-riesgos de suceso único; 2-riesgos de suceso multiple o concurrentes.
.Evento previsto: el interés asegurable enlaza al asegurado con el riesgo o la cosa asegurada
según se trate de seguros personales o de responsabilidad civil. El contrato de seguro puede
tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de
la ley. El interés es subjetivo, y depende de 3 elementos: el bien, la relación jurídica con este y
su exposición a un riesgo determinado.
.Riesgo asegurable: es aquel que las compañías pueden valorar, cuantificar y calcular la prima
por datos estadísticos. Afectan los intereses presentes o futuros, al daño o a la mayor o menos
ventaja esperada a la persona propia o ajena. Es toda clase de riesgos que puedan afectar
intereses lícitos sobre determinados bienes o el patrimonio como un todo, por la pérdida o
averia de una cosa, por el nacimiento de una responsabilidad, por la pérdida de una ganancia
esperada.
Sus requisitos son: 1-Debe ser incierto y aleatorio: es decir, cuando exista la duda de que
puede ocurrir o no. Si tenemos certeza total de que va a ocurrir ya no es un riesgo asegurable.
2-Posible: es decir, que pueda suceder. Si algo es imposible de que sucede, no tiene sentido
asegurarlo. 3-Concreto: cuando la aseguradora puede analizarlo bien tanto de forma
cualitativa como cuantitativa y determinar su valor comercial. 4-Lícito: es asegurable si no va
contra la legislación. 5-De contenido económico: cuando al producirse el riesgo se genera una
necesidad o carencia económica que se puede satisfacer con una compensación.
.Riesgo asegurado: toda agravación del riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la
celebración, a juicio de peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, es
causa especial de rescisión de este.
.Inexistencia de riesgo: el art. 3 establece que el contrato de seguro es nulo si al tiempo de su
celebración el siniestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad de que se
produjera.
.El interés: .Momento en que debe existir el interés: el interés debe existir al tiempo del
siniestro y ser aprobado por el asegurado.
.Transmisibilidad del interés: el cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al
asegurador, quien podrá rescindir el contrato en el plazo de 20 días y con preaviso de 15 días,
salvo pacto en contrario.
.Prima: es el precio que el asegurador debe pagar al asegurador por el riesgo que este asume.
Es la principal obligación del contratante del seguro.
.Prima pura: es el valor real del riesgo asumido por el asegurador, sin tener en cuenta sus
gastos de gestión.
.Prima bruta: está constituida por la suma de la prima pura más los gastos administrativos,
impuestos, comisiones y beneficio del asegurador. También se denomina “premio”.
.Celebración del contrato: .Propuesta: es un contrato consensual. Jurídicamente es el
asegurado quien realiza la propuesta, la cual no obliga al asegurado hasta tanto no sea
aceptada, ni al asegurador hasta su aceptación. Debe realizarse por escrito.
.Consentimiento: lo presta el asegurador por medio de persona autorizada y debe
comunicarlo al asegurado.
.Seguro por cuenta ajena: el seguro puede ser celebrado por el propio titular del interés
asegurable (y así coincidirá el tomador y el asegurado) o puede celebrarse por un tercero
(tomador) para amparar el interés de otro (determinado o determinable) que es el asegurado
con mandato o sin mandato.
Cuando el tercero contrata el seguro por representación del titular del interés, como efecto de
esa representación, el contrato surte efectos directamente sobre el asegurado y el asegurador.
Cuando el contrato se celebra por cuenta ajena, así debe declararse, ya que de lo contrario se
presume celebrado a propia cuenta. Entre el tomador y el asegurador se rigen por las reglas
del contrato y el tomador debe cumplir con todas las obligaciones y cargas.
Entre el asegurado y el asegurador, el asegurado debe aceptar el contrato (puede invocarlo
incluso luego de ocurrido el siniestro) y el asegurador debe cumplir con sus obligaciones. Entre
el tomador y el asegurado las relaciones se rigen por la vinculación que exista entre ellos sin
que esta influya sobre el seguro.
.Intervención de auxiliares. Agentes: el asegurador recurre normalmente al concurso de los
agentes. Se reconoce la existencia de 2 categorías de agentes, según que estén autorizados o
no a celebrar contratos. Estos pueden ser: 1-Agentes institorios: es un auxiliar de la actividad
aseguradora. Es designado por el asegurador para actuar en su nombre y se aplican las reglas
del mandato. Tiene una actividad jurídica, celebran los contratos y cuantos actos sean
necesarios para ejecutarlos (recibir primas, declaraciones del asegurado, liquidar daños, etc.).
Son los representantes del asegurador. Cuando son designados para una zona, sus actividades
se limitan a esa zona. 2-Dependientes: productores o agentes de seguro. Tienen una actividad
esencialmente material (reciben la oferta para transmitirla, reciben declaraciones para
transmitirlas, perciben las primas si tienen recibo en su poder, etc.). Sobre su entrada en
vigencia, esto es convenido por las partes y las generalidades están plasmadas en el art. 18. Es
muy importante la apariencia con que el agente actúa en público y la actitud observada por el
asegurador ante esa conducta. El asegurador es responsable por la conducta de sus agentes en
el cumplimiento de sus funciones, aunque violen las instrucciones del asegurador.
.Comienzo de la vigencia del contrato: el art. 4 de la Ley 17.41 establece un carácter
consensual del contrato de seguros. De esta forma, el contrato se perfecciona mediante el
consentimiento de los derechos y obligaciones recíprocas del asegurado y del asegurador
pueden comenzar desde la celebración de la convención y pueden comenzar incluso antes de
surgir o emitirse la póliza.
.Forma y prueba: referido a la prueba, la prueba por excelencia es la póliza siendo necesario
establecer que el art. 11 de la ley 17.41 establece el principio de prueba por escrito, pero se
admiten demás elementos probatorios. Sin embargo, la constancia entregada en el lapso
anterior, o momento anterior a la póliza, es una nota de cobertura que funciona como prueba
de la celebración de contrato de seguro.
.Prórroga: el art. 19 establece que la prórroga tácita prevista en el contrato solo es eficaz por
el término máximo de un período de seguro.
.Prestación del asegurador. Modalidad, Daño: el asegurador sólo asume obligaciones
jurídicas; no asume cargas. La obligación del asegurador consiste en indemnizar el daño si
ocurre el evento previsto. El concepto de daño asegurado resulta de los conceptos de interés y
del riesgo que soporta el asegurador. De ahí que lo defina como el perjuicio o destrucción del
interés por el siniestro, en la medida asumida por el asegurador. El alcance de la obligación de
indemnizar se determina por la clase de seguro, por la medida del daño efectivamente y el
monto asegurador, el asegurador debe resarcir el daño patrimonial sin incluir el lucro cesante,
salvo pacto en contrario.
.Suma asegurada y valor del interés asegurable: la suma asegurada es el limite máximo de la
indemnización. Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés
asegurado, el asegurador o el tomador pueden pedir su reducción.
.Seguro pleno: es la relación ideal, en los seguros de daño, por la coincidencia del interés
asegurado con la suma asegurada. Esta situación (seguro pleno) implica por si misma el
resarcimiento integral del daño ya sea este parcial o total.
.Sobreseguro: cuando al tiempo del siniestro el valor asegurado excede del valor asegurable, el
asegurador sólo está obligado a resarcir el daño efectivamente sufrido. No obstante, tiene
derecho a percibir la totalidad de la prima.
.Infraseguro. Regla proporcional: si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el
asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo
pacto en contrario. Es decir, que la indemnización será el promedio entre ambos valores.
.Franquicia: es el monto que le corresponde pagar al asegurado cuando se de un siniestro que
esté cubierto por el seguro contratado. Por lo que el pago de la cobertura de la aseguradora
recien inician cuando el siniestro supere el monto de dicha franquicia. La franquicia puede ser
condicional (superado el monto de la franquicia el asegurador cubre todo el daño) o
incondicional (en ningún caso el asegurador cubre el monto de la franquicia). La franquicia no
se aplica a los gastos de salvamento ni a los costos para determinar los daños.
.Determinación de la indemnización. Procedimiento: la ley dejó a las partes la libertad para
acordar el procedimiento para determinar la indemnización debida por el asegurador. Solo
prohíbe que se determine por árbitros, ya que sería un modo de evadir el control judicial. Sin
embargo, a pesar de ello, la ley determina ciertas pautas: el asegurador debe comunicar el
siniestro dentro de los 3 dias de conocerlo; el asegurado está obligado a suministrar al
asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la
prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin; el asegurador puede
requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado; un
liquidador designado por el asegurador controlará la prueba y valorará los daños, elaborando
un informe. El asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro de los 30
dias de recibida la información. La omisión de pronunciarse importa aceptación.
.Pericia: las partes pueden recurrir a la actuación de peritos para determinar el monto de los
daños. En este caso, los gastos de la pericia están a cargo del asegurador. El peritaje es
anulable si se aparta de lo pactado o del real estado de cosas, en cuyo caso se evaluarán
judicialmente los daños. También se evaluarán judicialmente los daños cuando los peritos no
puedan expedirse o no se expidan en término.
.Mora del asegurador: el asegurador debe pagar la indemnización en el termino de 15 dias de
fijado su monto, incurriendo en mora por el mero vencimiento de los plazos. Es nulo todo
convenio que lo exonere de responsabilidad por mora.
.Cargas del asegurado. Concepto: las cargas podrían ser definidas como normas de conducta
de fuente legal o convencional, que son de realización facultativa y en interés propio, cuya
inobservancia va a provocar una sanción económica y no puede ser ejecutada forzosamente ni
por un tercero, ya que corresponde a un interés ajeno. De otra forma la obligación es un
mandato jurídico que puede ser ejecutado judicialmente.
.Sanciones por incumplimiento: la carga va a contener una conducta, una condición, necesaria
para la conservación del derecho del asegurado frente al asegurador en la ejecución de la
obligación principal, el asegurado será libre de cumplir o no con la carga. Sin embargo, su
inobservancia provocará la extinción del derecho preexistente, o, pierde el derecho de exigir a
la compañía de seguros.
.Aviso. Objeto y consecuencias del incumplimiento: a través del aviso de la ocurrencia del
siniestro, se pondrá en condiciones al asegurador de poder controlar aquellas circunstancias
en las que se produjo el siniestro, teniendo en cuenta, además, que a través del aviso se tiene
que dar información veraz de las circunstancias en las que se produjo el acontecimiento y lo
más antes posible para hacer posible la liquidación inmediata del daño ocasionado. Sin
embargo, el incumplimiento de estas cargas de información dará lugar a la consecuente
liberación de la aseguradora si es que es maliciosa. Por ejemplo, dar información no veraz del
siniestro de forma fraudulenta, como exageraciones sobre exageradas de los daños
producidos.
.Obligaciones del asegurado. Pago de la prima: la principal obligación del asegurado es pagar
la prima, incluso si el contratante no llega a ser el asegurado. El tiempo para el pago es desde
la celebración del contrato, pero no es exigible hasta la entrega de la póliza. Según el art. 30 de
la Ley 17.41 , la prima es debida desde el nacimiento del contrato, pero no será exigible, sino
cuando haya entrega de la póliza. La entrega de la póliza sin percibir prima hace presumir el
nacimiento de un crédito para su pago, crédito del asegurador al asegurado.
.Exigibilidad. Pago por tercero: el asegurado está facultado para pagar por la prima, como
tambien un tercero, con la salvedad radicada en la oposición del asegurado a que este realice
tal pago, pero el asegurador no puede oponerse al pago de la prima por parte de un tercero.
Con salvedad del art. 134 de la Ley de seguros de vida, donde el asegurado puede prescindir
del contrato sin limitaciones despues del primer período de seguro, tomando como que ha
rescindido si es que no paga la prima en el tiempo convenido, en este caso el tercero
beneficiario a título oneroso se encuentra facultado para realizar el pago de la prima.
.Lugar de pago: la prima debe pagarse en el domicilio del asegurador, o en el lugar convenido
por las partes a tales efectos, y el lugar de pago se puede cambiar por una práctica distinta, si
es que el asegurado no incurrió en mora, pero la aseguradora podrá dejarla sin efecto,
comunicando al asegurado que pague en el lugar acordado.
.Mora: el art. 31 establece que si el pago de la primera prima o de la prima única no se
efectuara oportunamente, el asegurador puede no ser responsable por el siniestro ocurrido
antes del pago. Además, el asegurador podrá rescindir el contrato en un plazo de denuncia de
un mes. La rescisión no se producirá si la prima es pagada antes del vencimiento del plazo de la
denuncia. La aseguradora no será responsable por el siniestro durante el plazo de denuncia
despues de 2 días de notificada la recisión. La mora en el pago es automática, siendo usual la
cláusula de suspensión de garantía. Está contemplado el instituto de la “rehabilitación”.
.Reajuste de la prima. Disminución y agravación del riesgo. Desaparición y cambio de interés:
cuando el asegurado haya denunciado erróneamente un riesgo más grande tiene derecho a la
rectificación de la prima por tiempos posteriores a la realización de la denuncia del error,
teniendo en cuenta la tarifa aplicable en el momento de la celebración del contrato.
Reajuste de la prima por agravación del riesgo: cuando existiera agravación del riesgo y el
asegurador optase por no rescindir el contrato o la rescisión fuese improcedente,
corresponderá el reajuste de la prima de acuerdo con el nuevo estado del riesgo desde la
denuncia, según la tarifa aplicable en este momento. El tomador debe denunciar al asegurador
las agravaciones causadas por un hecho suyo, antes de que se produzcan; y las debidas a un
hecho ajeno, inmediatamente despues de conocerlas.
.Desaparición del interés y cambio de titular: cuando no exista interés del asegurado en el
momento del comienzo de la cobertura contratada, el asegurado queda liberado de pagar la
prima, pero deberá rembolsar al asegurador los gastos más un adicional que no podrá superar
el 5% de la prima. Si el interés del asegurado desaparece posteriormente al comienzo de la
cobertura, el asegurador tiene derecho a percibir la prima.
.Cambio de titular del interés: el cambio de titular del interés debe ser notificado al
asegurador, quien podrá rescindir del contrato en un plazo de 20 días, pero previamente con
un aviso de 15 días, excepto pacto en contrario.
.Extinción. Rescisión. Resolución unilateral con o sin causa: .Rescisión: en el art. 52 se
establece que cuando el siniestro solo cause un daño parcial, ambas partes pueden rescindir
unilateralmente el contrato hasta el momento del pago de la indemnización. Si esta es ejercita
por el asegurador, su responsabilidad cesará 15 días después de haber notificado su decisión al
asegurado, y reembolsar la prima por el tiempo no transcurrido del período en curso en
proporción al remanente de la suma asegurada. Si esta es ejercita por el asegurado, el
asegurador conservará el derecho a la prima por el período en curso, y reembolsar la percibida
por los períodos futuros.
.Sin causa: se establece legalmente el derecho del tomador a rescindir el contrato de seguro en
cualquier momento, sin expresión de causa, siempre que lo comunique fehacientemente al
asegurador con una antelación de un mes. Por su lado, el asegurado podrá rescindir el
contrato siempre que exista justa causa, y lo comunique fehacientemente al asegurado con
una antelación tambien de un mes.
.Prescripción:
.Reaseguro, es un contrato independiente, distinto al co-seguro. Es el seguro que cubre al
asegurador contra una carga patrimonial proveniente de los contratos de seguro que celebró.
O sea, es asegurar los riesgos asumidos. El riesgo es el perjuicio eventual del asegurador, para
el caso que produzca el siniestro previsto y deba indemnizarlo. Esto está regulado por el
Instituto Nacional de Reaseguro.
.UNIDAD 7: CONTRATOS ASOCIATIVOS:
Un contrato asociativo (art. 1.442) es un vínculo de colaboración, plurilateral o de
participación, con comunidad de fines, que no es una sociedad. O sea, no se crea un nuevo
sujeto de derecho. Crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o
empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Son contratos de
colaboración empresarial, ya sea para realizar específicamente una gestión, lograr un
resultado o generar una utilidad a repartir.
.Notas o caracteres: las partes están dispuestas a cooperar, colaborar y coordinar esfuerzos
con mayor o menor grado de organización, persiguiendo una finalidad común. Cada parte
adquiere derechos y obligaciones respecto de todos los demás, lo cual no implica que haya una
equivalencia o reciprocidad de d° y obligaciones.
Como principio general, estos contratos son abiertos y mantienen la actitud potencial de la
inclusión de más de 2 partes (por eso son contratos plurilaterales). Prima la voluntad y la
libertad de las partes, y es ésta autonomía la que permite que pueda haber más de una parte.
Por lo cual, la nulidad o el vicio de alguno de los integrantes del contrato asociativo, como
regla o principio general, no afecta la validez del mismo (art. 1.443 C.C.C.N: NULIDAD). Antes,
se procede a la separación de dicho integrante.
Entonces, en materia de contratos asociativos, las nulidades son relativas y, por lo tanto,
pueden ser confirmados.
Dentro de la autonomía de la voluntad que liga a las partes, y la conflictividad con la nulidad
(que, en principio, no afectaría el contrato) hay 2 excepciones que si lo afectarían: 1-Al tratarse
de un negocio de sólo 2 partes, la nulidad de uno provoca la nulidad de todo el proceso o
contrato, ya que no se puede realizar una asociación con uno mismo (se trata de negocios de
solo 2 signatarios). 2-Que la prestación que el integrante afectado tenía que cumplir sea vital
para la realización del objeto del contrato (la prestación es necesaria para la realización del
objeto).
Si bien no son sujetos de d°, en algunos casos podría crearse un centro de imputación por un
tiempo determinado, el cual puede ser establecido y creado sólo por la normativa y no por la
voluntad de las partes.
.Evolución legislativa en Argentina: se trasladan, desde la ley n° 19.550 (Ley General de
Sociedades), al C.C.C.N.: las Agrupaciones de Colaboración Empresaria, las Uniones Transitorias
(de empresas) y las Sociedades Accidentales o en Participación; mientras que se agregan: el
Negocio en Participación (ex Sociedad) y los Consorcios de Cooperación (los de libre creación).
La Ley aún hoy contiene una prohibición en su art. 30, por la cual ninguna sociedad puede
formar parte de otra sociedad, salvo que se constituya por sociedad anónima.
.Formas: art. 1.444 C.C.C.N. Actualmente, rige la autonomía de la voluntad de las partes y la
libertad de formas. Esto significa que, cada vez que se crea un contrato asociativo, los
integrantes pueden determinar cuál es la forma en la que se debe plasmar o regular. No
obstante, hay 3 excepciones a este principio: 1-Agrupaciones de colaboración. 2-Uniones
transitorias. 3-Consorcios de cooperación. Para estos 3 tipos de contratos asociativos, se exige
que la forma del contrato sea por instrumento público o privado, con firma certificada de
escribano e inscripto en el registro público.
Entonces, estos contratos no están sujetos a requisitos de forma, por lo que el art. 1.444 sólo
será aplicable a los Negocios en Participación y a los Contratos Asociativos Atípicos, ya que
tanto en el caso de las Agrupaciones de Colaboración, como de las Uniones Transitorias y los
Consorcios de Cooperación, se impone como requisito de forma el otorgamiento del contrato
por instrumento público o privado con firmas certificadas notarialmente.
.Efectos: Art. 1.447. Efectos entre partes. Los contratos no inscriptos, sin embargo, producen
sus efectos entre las partes.
.Libertad de contenido: Art. 1.446. Además de poder optar por los tipos que se regulan en las
secciones de este capítulo, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros
contenidos.
.Régimen de actuación: la actuación de las partes puede ser a nombre de la organización
común o de todas las partes, y que a tales fines se aplican las normas sobre representación, lo
dispuesto en el contrato o normas del mandato.
1-Agrupación de colaboración: art. 1.453. Definición. Hay contrato de agrupación de
colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar
o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o
incrementar el resultado de tales actividades.
.Características: facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de
perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades; no puede perseguir fines de lucro
(art. 1.454). Finalidad mutualista; no es una sociedad; se mantiene intacta la personalidad y
autonomía de los participantes; no hay subordinación; es interna (se incorpora en la cadena de
producción).
.Forma: por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente y debe
inscribirse en el Registro Público que corresponda Ad Probationem.
La norma requiere que se envíe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una
copia del contrato ya inscripto. Si tal autoridad de aplicación detecta alguna violación a esa ley,
se puede extinguir el contrato.
En principio la responsabilidad de los partícipes es solidaria. Pero hay que distinguir si el
administrador actúa en nombre de: A)la Agrupación de Colaboración: primero se la intima a
ésta y se paga con el fondo; si no paga, recién ahí todos los miembros son solidariamente
responsables. B)en nombre de un partícipe: si el administrador actuó en nombre de un
partícipe, se tendrá que distinguir si el tercero sabía esto o no. Si el tercero sabía de esta
situación, responde el fondo y el partícipe. Si no lo sabía, se intima primero a la agrupación y,
en caso de no pagar, recién responden todos solidariamente.
.Extinción: estos contratos se extinguen, no se disuelven. Causales: A)Decisión unánime de los
participantes. B)Expiración del plazo, consecución del objeto o imposibilidad de lograrlo. C)Por
reducción a 1 del n° de participantes. D)Incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un
participe salvo pacto en contrario que prevea la continuación o decisión en unanimidad de que
se continúe. E)Por decisión de la autoridad competente.
2-Uniones transitorias: art. 1.463. Definición: Hay contrato de unión transitoria cuando las
partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos,
dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios
complementarios y accesorios al objeto principal.
.Carácteres: transitoriedad; especificidad; fin lucrativo y no subordinación; contrato
plurilateral; formal (Ad probationem).
.Forma y contenido: debe respetar el contrato para ser considerado Unión Transitoria y debe
ser inscripto en el registro correspondiente. El contrato se debe otorgar por instrumento
público o privado con firma certificada por escribano e inscribirse en el registro público
correspondiente. Esta inscripción sólo resulta declarativa y no constitutiva, ya que tiene por fin
dar a conocer a terceros la existencia del contrato. El efecto publicístico es hacia los terceros,
pero no hacia los partícipes para los cuales aún ante la falta de inscripción resulta oponible y
plenamente vigente.
La norma establece el contenido mínimo del contrato de Uniones Transitorias. Ausentes estas
previsiones, no se configuraría un contrato de U. T., sino eventualmente un Contrato
Asociativo Típico.
.Representación: art. 1.465. El representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno
de los miembros para ejercer los d° y contraer las obligaciones que hacen al desarrollo o
ejecución de la obra, servicio o suministro; la designación del representante no es revocable
sin causa, excepto decisión unánime de los participantes. Mediando justa causa, la revocación
puede ser decidida por el voto de la mayoría absoluta.
La representación de la U. T. se encuentra a cago de uno o más representantes, personas
humanas o jurídicas, con poderes suficientes para obligarla frente a terceros. Su designación se
debe inscribir en el registro público junto con la inscripción del contrato que dió nacimiento a
la Unión Transitoria.
.Obligaciones de las partes: el principio es el de la no solidaridad (mancomunación. Cada uno
responde por su parte). COMPLETAR.
3-Consorcios de cooperación: art. 1.470. Definición: Hay contrato de Consorcio de
Cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar,
incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus
miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.
.Notas o características: su objeto es facilitar o desarrollar operaciones relacionadas con la
actividad económica de sus miembros; persigue fines de lucro (art. 1470 y 1.472) y, por ende,
no puede ser parte una fundación; no es una sociedad, por lo que hay unaiIntegración parcial.
Se mantiene intacta la personalidad y autonomía de los miembros; no subordinación.
.Forma: instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, e inscribirse
conjuntamente con la designación de sus representantes en el Registro Público.
.Responsabilidad: art. 1.477. El contrato puede establecer la proporción en que cada miembro
responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de silencio todos los
miembros son solidariamente responsables.
4-Negocio en Participación: Art. 1.448. Definición: El negocio en participación tiene por objeto
la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones
comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación; no está sometida a
requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro Público.
.Características: no es una sociedad ni tiene patrimonio social (no es persona jurídica); carece
de denominación (carece de nombre distinto del gestor); no está sujeta a requisitos de forma
ni a la inscripción registral; tiene por objeto operaciones determinadas; partes intervinientes:
gestor-partícipes. Negocio oculto.
.Responsabilidad: A)Gestor (art. 1.449). Las operaciones a cumplirse se celebran a nombre
personal del gestor. Los terceros que contraten con el gestor solo estarán obligados o tendrán
derechos a exigir las prestaciones en cabeza de su co-contratante (gestor); responsabilidad
limitada. B)Partícipe (art. 1.450). No tienen derechos ni contraen obligaciones frente
a terceros; responsabilidad limitada al valor de su aporte.
Función del escribano: certificar firmas para la creación de estos 3 tipos de contratos.
En caso de no inscribirlo, o sea, de omitir la inscripción en el registro público, el contrato será
totalmente válido con relación a las partes y surtirá sus efectos. El problema radica en que no
será oponible a terceros.
Los contratos asociativos se crean por la voluntad de las partes, y la enumeración o regulación
que contiene el C.C.C.N. no es taxativa, por lo que la autonomía y la voluntad de las partes
puede crear otros contratos asociativos con otras finalidades. Por lo tanto, el único límite que
encontraremos es que los Contratos Asociativos Atípicos (art. 1.446) no podrán prever la
generación de fondos comunes operativos, ni otras técnicas jurídicas de patrimonialización, ya
que solo éstas pueden ser dispuestas o reguladas por ley.
En síntesis, la regla general de los contratos asociativos es el principio de libertad y de forma;
no constituyen un sujeto de d°; no son una sociedad; las partes integrantes mantienen su
individualidad, y las obligaciones y d° que surgen del mismo, no necesariamente son
equivalentes.
.UNIDAD 8: CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN. COOPERACION INTEREMPRESARIAL CON FINES
DE COMERCIALIZACION.
.Contrato de distribución: Definición. Función económica. Caracteres tipificantes. Conclusión
del contrato.
.Contrato de agencia: Definición. Función económica. Distinción con otras figuras. Forma.
Plazo. Derechos y Obligaciones de las partes. Garantía del agente. Remuneración del Agente.
Conclusión de contrato (causales; preaviso). Compensación por clientela.
.Contrato de concesión: Definición: es aquél en el cual una persona, denominada
“concesionario”, que actúa por cuenta propia frente a terceros, se obliga a disponer de su
obligación empresaria para comercializar mercadería provista por un concedente, prestar
servicio y proveer los repuestos que hayan convenido. Por lo tanto, hay 2 partes: 1-Proveedor
o Concedente. 2-Concecionario. El caso típico de Contrato de Concesión Comercial es el que
realizan las empresas automotrices con las concesionarias, las cuales se encargan de
comercializar bienes provistos por otros en determinadas zonas exclusivas.
.Notas o caracteres: A)Objeto: generalmente, ya sea por razones técnicas, de distribución o
logísticas, el objeto de este tipo de contratos es vender objetos de alta tecnología o de un
valor elevado. B)Opera bajo la marca y signos distintivos del concedente. O sea, el
concesionario no solo pone su actividad, sino que también se aprovecha o utiliza los signos
distintivos del concedente. C)Servicio de post venta: por ejemplo, el caso de las empresas
automotrices. Se obliga a la parte concesionaria a realizar el servicio de post venta para los
terceros contratantes. D)Ganancia del distribuidor: se puede establecer que la remuneración
del concesionario sea por pagos de comisiones o por diferencias en las ventas.
.Delimitar la figura de la concesión comercial con su homónimo o la concesión del derecho
público, en el cual, el Estado cede su facultad exclusiva de prestar servicios públicos a una
empresa concesionaria, la cual presta el mismo servicio público a cambio de un cobro a
terceros. Por lo tanto, la primera diferencia es que la figura que estudiamos está enmarcada
dentro del d° comercial, mientras que la del concesionario público, lo está dentro del marco
del d° público, toda vez que es un contrato que se celebra entre el Estado y un particular.
.Delimitación de la figura: es un contrato administrativo; no hay finalidad distributiva de
bienes y servicios; interviene el Estado (titular del servicio u obra a conceder); el concesionario
percibe una tarifa; el concedente ejerce un control (deber).
.Obligaciones: A)Concedente: su principal obligación es suministrar los bienes en tiempo y
forma pactada, ya que será este el responsable por la carencia o falta de bienes a los que se
comprometió a poner a disposición del concesionario. Además, el contrato puede prever
objetivos de venta (art. 1.504 inc. a), es decir, el concedente puede exigir que el concesionario
venda un determinado n° de unidades.
Es propio de este tipo de contratos respetar el territorio exclusivo o zona de influencia
asignado en exclusividad al concesionario (art. 1.504 inc. b) para colocar determinadas marcas
de automotores o de bienes en un tipo de persona determinada, que sería el concesionario. Es
decir, no pueden confluenciar en un mismo territorio 2 concesionarios, ya que se debe
respetar la exclusividad de éste.
B)Concesionario: debe mantener el stock para asegurar la continuidad del negocio y la
atención al público consumidor (art. 1.505 inc.a); realizar el aprovisionamiento exclusivo del
concedente (art. 1.505 inc.a). Estas obligaciones son la contracara de la obligación del
concedente de también mantener el stock; mantener una estructura organizacional (locales,
instalaciones y equipos); poner la organización empresarial a disposición de la venta de los
bienes del concedente; respetar los límites geográficos de actuación (art. 1.505 inc. b);
informar al concedente sobre la evolución del negocio; prestar servicios de preentrega y
mantenimiento de mercaderías; adoptar un sistema de ventas, publicidad y contabilidad que
fije el concedente (art. 1.505 inc. e); y, en caso de tener objetivos de venta, cumplir con éstos.
.Derechos: como d° a la retribución, se puede consignar una comisión o un pacto sobre la
venta.
.Características propias del contrato de concesión: exclusividad (art. 1.503); mercaderías (art.
1.503); plazos: va de los 2 a 4 años, dependiendo de si el concesionario utiliza o no las
instalaciones del concedente, como tambien puede ser por tiempo indeterminado, dando así
las pautas para la rescisión (art. 1.506); retribución (el art. 1.507 prevé 2 tipos: ya sea como
una comisión o un sobreprecio en las ventas).
Recordar que en este tipo de contratos prevalece la autonomía de la voluntad, por lo que se
puede modificar las normas dadas por el C.C.C.N.
.Centro de compras o shopping center: Definición. Naturaleza jurídica. Objeto.
.UNIDAD 9: CONTRATO DE FIDEICOMISO:
.Fideicomiso: el art. 1.666 C.C.C.N. establece que es un contrato en virtud del cual una parte
(fiduciante), transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona
(fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra (beneficiario), que es designado en
el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.
.Caracteres: A)Se crea un patrimonio de afectación, o sea, un patrimonio diferente al de sus
partes. B)No puede ser agredido por los acreedores de las partes de manera individual, aunque
si por los acreedores del fideicomiso. C)Procedimiento de liquidación especial. D)Las causas
más habituales por las que se constituye son: garantía, custodia, administración o inversión.
.Plazo: art. 1.668 C.C.C.N. El contrato de fideicomiso tiene un plazo máximo de 30 años, con
una sola excepción: que el beneficiario sea incapaz o con capacidad restringida.
.Forma: regulado por el art. 1.669 C.C.C.N., el cual establece que rige la libertad de formas, en
el sentido de que debe ser por instrumento público o privado, no estableciéndose cual es la
opción a hacer, a menos que se trate de bienes inmuebles, ya que, en ese caso, si o si deberá
realizarse a través de escritura pública. Además, debe ser inscripto en el Registro Público.
.Contenido: art. 1.667 C.C.C.N. El contenido que debe tener el contrato de fideicomiso:
A)individualizar, identificar los bienes-objeto (tanto materiales como inmateriales) del
contrato; B)incorporación de otros bienes al fideicomiso; C)plazo o condición a la cual está
sujeta la propiedad fiduciaria; D)identificación tanto del beneficiario como del fideicomisario;
E)destino de los bienes; F)derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si es
que este cesa en su actividad.
.Dominio fiduciario:
.Sujetos que intervienen en el contrato de fideicomiso: 1-Fiduciante: es aquella persona física
o jurídica que constituye el fideicomiso, y quien tiene la obligación de transmitir los bienes al
fideicomiso. Es quien crea esta propiedad fiduciaria, para lo cual debe tener capacidad para
contratar y enajenar sus bienes. El fiduciante puede ser también el beneficiario o el
fideicomisario, pero jamás el fiduciario. 2-Fiduciario: es aquella persona física o jurídica, a
quien se le adjudica la propiedad fiduciaria de los bienes a favor del beneficiario y de acuerdo a
la finalidad del contrato. Para ello, administrará y dispondrá de los bienes adquiridos y deberá
ejercer el mandato conferido por el fiduciante en el contrato de fideicomiso. También debe ser
una persona con capacidad para contratar, a la vez que se le exigirá, dentro de sus pautas de
actuación, la prudencia y la diligencia de un buen hombre de negocios (art. 1.674). Por
ejemplo, deberá contratar un seguro para resguardar la propiedad fiduciaria.
Otra cuestión importante es que puede suceder que haya 2 o más fiduciarios. En este caso, la
ley prevé la responsabilidad solidaria entre ellos, como también una obligación de rendición
de cuentas (art. 1.675) solicitada por el fiduciante, por el beneficiario y por el fideicomisario, la
cual establece que debe hacerse, al menos, una vez al año (art. 1.676), a no ser que por
contrato se hubiese establecido una duración menor. Reembolso de los gastos y una
retribución (art. 1.677).
.Cese del fiduciario: regulado por el art. 1.678 C.C.C.N. Puede darse por remoción judicial por
incumplimiento del mandato conferido; por incapacidad, inhabilidad o capacidad restringida
judicialmente declarada; por muerte; por disolución, en caso de tratarse de una persona
jurídica; por quiebra o liquidación; por renuncia (tiene efectos después de la transferencia del
patrimonio al fiduciario sustituto). Entonces, esta es la forma en la cual el fiduciario es
reemplazado (sustitución. Art. 1.679). 3-Beneficiario: es la persona que tiene el derecho de
recibir los beneficios (frutos) del fideicomiso mientras este dure. Puede ser también que, una
vez finalizado el contrato, se le transmitan la propiedad de los bienes que conforman el
patrimonio fiduciario, por lo que sería, a la vez, el fideicomisario (art. 1.761). Pero no
necesariamente cumple ambas calidades. 4)Fideicomisario: es la persona que recibirá los
bienes fideicomitidos a la finalización del contrato, por vencimiento del plazo o cumplimiento
de la condición resolutoria del contrato (art. 1.762).
Cuestiones relevantes tanto para beneficiario como para fideicomisario: pueden ser la misma
persona y, a la vez, pueden ser también el fiduciante. No obstante, necesitan haber aceptado
este cargo o condición, para hacerse ya sea de los frutos o de la transmisión de los bienes. La
ley dice que cuando ellos fueron parte del contrato se presume que hay una aceptación
aunque no esté expresamente escrita (art. 1.681). Además, ambos, en la medida de sus
intereses, podrán reclamar la ejecución o el cumplimiento del contrato.
Una de las características del contrato de fideicomiso era la creación de una propiedad
fiduciaria o de un patrimonio de aceptación. Dicha propiedad significa que los bienes que
integran el fideicomiso son distintos al patrimonio individual de cada uno de los sujetos que lo
integran, por lo que no es prenda común de sus acreedores. Si puede ser atacado por
acreedores propios del fideicomiso, pero no por los acreedores particulares de cada uno de
ellos. Por lo tanto, se trata de un patrimonio separado de afectación, afectado al cumplimiento
de un fin, independiente del patrimonio de los sujetos del contrato, que reconoce una
limitación temporal, ya que este patrimonio de afectación no puede durar mas tiempo que lo
que dura el contrato de fideicomiso y es excluido de la prenda común de los acreedores.
.Efectos frente a terceros (art. 1.683). Efectos desde que se cumplen los requisitos exigidos de
acuerdo a la naturaleza de los bienes.
.Registración: art. 1.684. Los registros deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la
propiedad a nombre del fiduciario. El fiduciario adquiere la propiedad a nombre del fiduciario.
El fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los frutos y productos de los bienes
fideicomitidos, y de los bienes que adquiera con esos frutos.
.Propiedad fiduciaria: art. 1.682. Patrimonio separado afectado a una finalidad determinada.
Patrimonio separado de afectación: afectado al cumplimiento de un fin; independiente del
patrimonio de los sujetos del contrato; reconoce una limitación temporal; excluido de la
prenda común de los acreedores
.Fraude: art. 1.861 C.C.C.N.
.Extinción: Causales: art. 1.697. Se extingue por: A)cumplimiento del plazo o condición, o
vencimiento del plazo máximo legal previsto; B)por la revocación del fiduciante, si
expresamente se acordó. No tiene efecto retroactivo (art. 1.705 de irretroactividad); por
cualquier otra causal prevista en el contrato.
.Efectos de la extinción: art. 1.698. El fiduciario se verá obligado a: A)entregar los bienes
fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores; B)entregar los instrumentos
correspondientes y suscribirlos; C)contribuir con las inscripciones correspondientes de la
propiedad fiduciaria.
.UNIDAD 10: EL DERECHO Y LA TECNOLOGÍA:
.El dinero:
.Naturaleza jurídica:
.El dinero como medio de pago:
.Tipos de dinero:
.Criptomoneda:
.Firma Digital: la evolución de las tecnologías y las comunicaciones nos llevaron a poder
realizar contratos o actos de comercio entre distintos puntos del mundo, a raíz de lo cual
deben actualizarse o aggiornarse a los nuevos cambios tanto la legislación como las formas por
las cuales llevar a cabo los contratos. Por eso surge el concepto de “documento digital” el cual,
al igual que el documento físico, es una representación digital de actos o hechos con
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. También
satisface el requerimiento de escritura (ley 25.506).
Este tipo de documentos también deben ser suscriptos por las partes contratantes, las cuales,
al expresar su voluntad (formada por el discernimiento, intención y libertad), debe haber una
exteriorización, plasmada a través de la firma; al tratarse de un documento digital, la firma,
obviamente, también lo será.
Al igual que la firma ológrafa (realizada de manera presencial, escrita de puño y letra por el
firmante; o sea, el autógrafo), esta firma tiene ciertas características: 1-Indicativa: indica la
identidad del autor. 2-Declarativa: declara la voluntad de contratar; cierra el acuerdo de
voluntades. 3-Probatoria: la firma ológrafa prueba la voluntad expresada por la parte y
permite vincular al autor con el signatario o el firmante del documento.
La firma digital tiene los mismos alcances que la firma ológrafa, ya que determina la identidad
del autor; la integridad de su contenido y el no repudio de su autor.
La ley 25.506 reconoce el empleo y eficacia jurídica de la firma electrónica y la firma digital.
Establece que el requerimiento de firma manuscrita queda satisfecho por la firma digital. A raíz
de la pandemia, la firma digital alcanzó gran difusión en casi todos los aspectos jurídicos.
Para que la firma digital tenga plena eficacia, se debe realizar una infraestructura de clave
pública. O sea que no cualquier documento ni firma puede ser considerada como digital, con
las consecuencias que ello implica. Esta infraestructura de clase pública es el conjunto de
elementos que garantizan el funcionamiento eficaz y seguro del sistema de clave pública. O
sea, es el conjunto de instituciones, software y hardware que permiten dar eficacia a la firma
digital. Y, para que esta firma sea tal, debe ser realizada y autenticada por autoridad
competente, la cual, según el tipo de firma que se certifique, será distinta.
La firma digital, que tiene amplia aplicación tanto en el d° mercantil como en la vida cotidiana
de las personas, ofrece ciertas ventajas: disminución de tiempos de comunicación interna;
ahorro de los recursos requeridos por el proceso tradicional de notificación personal, al tiempo
de notificación y económicos; posibilita a los mediadores la presentación de oficios desde sus
oficinas, a cualquier hora del día.
La firma digital es la que permite saber que un documento digital corresponde a una persona
determinada. Una serie de operaciones matemáticas hacen que esa firma sea única, auténtica
y pueda ser verificada por la persona que recibe el documento. Básicamente, permite saber si
un documento digital es auténtico y no fue alterado.
Todos podemos tener firma digital. Además, cuando por ley es obligatorio que un documento
lleve firma, esa obligación se puede cumplir con la firma digital. O sea, la forma digital cumple
la misma función que la firma de puño y letra. No obstante, el certificado de firma digital tiene
un plazo de vigencia y sólo son válidas las firmas hechas dentro de ese plazo.
.Firma Electrónica: al igual que la firma digital, está regulada por la ley 25.506. Es el conjunto
de datos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado
por el signatario como su medio de identificación y que no llega a cumplir los requisitos
establecidos por la ley para ser considerado firma digital. Es decir, la firma electrónica actuaría
como el género, mientras que la firma digital sería la especie.
.Valor probatorio: a firma electrónica no tiene el mismo valor probatorio que la firma digital.
Por eso, en caso de negarse o desconocerse una determinada firma electrónica, se debe
probar que es auténtica. En cambio, en caso de negarse o desconocerse la firma digital, quien
lo niega debe probar que la firma es falsa.