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éste tiene en los sistemas anglosajones bajo el principio del stare decisis. (14)
Sobre este particular la CADH nada dice, de modo tal que es preciso indagar cómo han interpretado este
efecto la Corte IDH y nuestra Corte Suprema.
III. El principio establecido por la Corte IDH y por la Corte Suprema argentina
Al establecer los efectos de la jurisprudencia interpretativa de la CDAH respecto de los Estados que no han
sido parte en el proceso, la Corte IDH ha dicho que "...el Poder Judicial [de los Estados ] debe tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana". (15) Agrego el subrayado.
Estas mismas palabras ha sido reproducidas por la Corte Suprema argentina en Julio L. Mazzeo. (16) Con
anterioridad a este caso el Tribunal había dicho en Ekmekdjian c. Sofovich, (17) que "...la interpretación del
Pacto [de San José de Costa Rica] debe, además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José". (18) Un concepto similar
figura en Horacio David Giroldi. (19)
IV. La opinión de la doctrina argentina
Veamos ahora cómo interpreta la doctrina argentina la fuerza de los precedentes de la Corte IDH cuando el
Estado no ha sido parte. Una rápida —e incompleta— revista permite advertir la presencia de tres tendencias en
nuestros autores: (a) los que sostienen, sin formular reservas ni reparos, que la interpretación de la CADH por
parte de la Corte IDH es vinculante para nuestros tribunales; (b) los que sostienen esa misma opinión pero con
alguna reserva y (c) los que toman a la jurisprudencia de la Corte IDH sólo como una pauta o guía, sin efecto
vinculante.
En el primer grupo —sin perjuicio de otros autores— encontramos a Bidart Campos, Albanese, Hitters,
Sagüés, Gil Domínguez, Bazán, Gutiérrez Colantuono y Pinto.
Germán Bidart Campos y Susana Albanese han sostenido que "Se debe aplicar la interpretación de las
normas convencionales surgida de los órganos de control internacionales con aptitud de obrar, sin
desnaturalizarla, porque ello forma parte de las obligaciones estaduales asumidas al momento de ratificar los
tratados; por otra parte, es la práctica seguida por los Estados en la materia". (20)
Juan Carlos Hitters sigue este mismo criterio: "coincidimos entonces con Germán Bidart Campos y con
Susana Albanese en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del derecho interno las opiniones y
decisiones de los dos órganos interamericanos del Pacto de San José". (21)
Néstor P. Sagüés, hace algunos años, dijo que "pese a no ser vinculantes para los jueces locales las
interpretaciones que hacen la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
materia de derechos humanos insertados en el Pacto de San José de Costa Rica, de todos modos nuestros
magistrados: 1) Deben tener como guía a tales pronunciamientos; 2) no pueden por ende desconocerlos, y 3)
tienen que dar fundadas razones de peso para no aceptar a tales exégesis". (22)
Luego, en opiniones más recientes, este autor ha incrementado el valor de los precedentes emanados de la
Corte IDH y sostiene "la Corte Interamericana destaca que el material controlante no consiste exclusivamente
en las normas del Pacto, sino también en la interpretación dada a esas reglas por la Corte Interamericana, y sin
diferenciar entre interpretaciones vertidas en sentencias (parte resolutiva y fundamentos), o en opiniones
consultivas. En otras palabras, el material normativo controlante está conformado por las cláusulas del Pacto de
San José de Costa Rica, más la exégesis que de ellas ha hecho la Corte Interamericana. De hecho, esta tesis
importa una interpretación mutativa por adición realizada sobre el Pacto por la Corte Interamericana, en su
condición de intérprete definitiva del mismo (art. 67). El tribunal ha agregado algo al contenido inicial formal
del Pacto, aunque el texto de éste no ha variado". (23)
A esta opinión se agrega que a juicio de Sagüés, en los casos en los cuales la Argentina ha sido parte "El
fallo de la Corte Interamericana ... puede dejar sin efecto una sentencia la Corte Suprema, con lo cual ésta ha
perdido, en la materia de la mencionada Convención, carácter de suprema". (24)
Finalmente, en su trabajo más reciente sobre la cuestión, Sagüés enfatizando cada vez más el valor de los
fallos de la Corte IDH afirma que "la Corte Interamericana tiende a perfilarse también como un tribunal regional
de casación, en orden a crear una jurisprudencia uniforme dentro de aquella temática" y sostiene asimismo que
ante un eventual conflicto entre la Constitución y la CADH siempre debe prevalecer esta última. Según sus
propias palabras "la tesis del control de convencionalidad quiere que siempre prevalezca el Pacto, tanto respecto
de la primera como de la segunda parte de la Constitución, y que ésta sea interpretada 'conforme' y no contra el
Pacto. Ello importa la domesticación de la Constitución por el Pacto". (25)
Andrés Gil Domínguez explica la cuestión desde la llamada "regla de reconocimiento" y dice: "Cuando una
regla de reconocimiento constitucional desde la supremacía de su Constitución "invita" a una fuente externa
conformada por los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos respetando su lógica de
funcionamiento, el espacio normativo que sirve como parámetro de validez de las normas inferiores es habitado
por el control de constitucionalidad (proveniente de la fuente interna) y el control de convencionalidad
(proveniente de la fuente externa)". (26)
En la misma línea se orienta Víctor Bazán: "la Corte IDH impone a los poderes judiciales de los Estados la
obligación de concretar el control de convencionalidad de las normas jurídicas internas que aplican en los casos
concretos vis à vis la CADH, tomando en consideración al efecto no sólo la literalidad de dicho pacto sino la
lectura que del mismo ha realizado el Tribunal Interamericano que, como se sabe, es el intérprete último de
aquél. Realza, así, la operatividad de la pauta de interpretación conforme a la CADH como estándar
hermenéutico a respetar y resguardar por parte de los órganos jurisdiccionales vernáculos (incluso de oficio),
dinámica en la que subyace la idea de retroalimentación del control de constitucionalidad y el control de
convencionalidad". (27)
Pablo Gutiérrez Colantuono adhiere a esta tendencia y dice: "...la incorporación por parte de los jueces
domésticos de diferentes criterios provenientes de los sistemas internacionales de protección de los derechos
humanos ... tiene el valor de asumir el principal reto que esos sistemas plantean para los operadores jurídicos,
consistente en la aplicación oficiosa de los estándares interpretativos internacionales". (28)
Mónica Pinto, finalmente, en un trabajo publicado antes del caso Mazzeo, (29) hizo una reseña
pormenorizada de la jurisprudencia de la Corte hasta 2005, (30) y si bien no encontró en ella elementos para
afirmar que nuestro Tribunal hubiera —hasta ese momento— establecido la obligatoriedad de la jurisprudencia
de la Corte IDH, concluyó con una exhortación en tal sentido. (31) Podría decirse así que, de lega feranda, la
citada autora está en este primer grupo.
En el segundo grupo de autores puede mencionarse a Gelli y Travieso.
María Angélica Gelli, sostiene "...del fallo de la Corte Interamericana puede emerger doctrina en términos
de precedentes para el futuro, en los casos en que la regla creada por el Tribunal Internacional tenga generalidad
suficiente como para determinar los supuestos de hecho, eventualmente violatorios de derechos humanos según
la protección acordada en los tratados". (32)
En coincidencia con esta afirmación, después de analizar el caso Mazzeo esta autora ha dicho: "El criterio
empleado por la Corte argentina en Mazzeo es, a mi modo de ver, demasiado rígido ... cuando un fallo de un
tribunal regional se emplea como precedente por otro Estado parte ... los jueces locales deberían examinar si el
supuesto de hecho del precedente coincide en un todo con el del conflicto que deben resolver en el orden
interno. Si existe alguna singularidad específica, a los tribunales locales se les ofrecen alternativas de
interpretación y, entre éstas, diversas opciones". (33)
Como vemos, en opinión de Gelli (a) la Corte en Mazzeo se enrola, sin reparos, en la obligatoriedad de los
precedentes de la Corte IDH y (b) para que un fallo de la Corte IDH pueda ser tomado como precedente
vinculante, debe crear una regla con generalidad suficiente como para determinar los supuestos de hecho,
eventualmente violatorios de derechos humanos según la protección acordada en los tratados.
Juan Antonio Travieso también formula reservas pero de otro orden. En su opinión la jurisprudencia de la
Corte IDH es obligatoria para los tribunales nacionales, y éstos sólo pueden apartarse de ella cuando resulte
violatoria del artículo 27 de la Constitución nacional. (34)
Dentro del tercer grupo de autores —sin agotar la nómina— se encuentran Badeni, Gozaini y Moncayo, bien
que entre ellos existen matices importantes.
Gregorio Badeni —que tiene una opinión crítica sobre la denominación "control de convencionalidad", pues
a su juicio el mismo está comprendido dentro del control de constitucionalidad tradicional— (35) sostiene que
"Las sentencias de la Corte Interamericana no tienen efectos erga omnes, pues sólo son obligatorias para los
Estados que sean partes en la causa, aunque la doctrina hermenéutica que resulte de ellas debe ser debidamente
considerada como guía de actuación por los restantes Estados". (36)
Osvaldo Gozaíni también entiende que "la orientación del pronunciamiento es una guía o pauta". (37)
Guillermo Moncayo, más cerca de la jurisdicción internacional sostiene que "Nuestra Corte suprema no ha
dejado de ser el intérprete final de la Constitución, pero en la interpretación y aplicación de las convenciones
sobre derechos humanos, diversas instancias internacionales puede ser insitadas (sic) —y en realidad lo han
sido— para procurar, bajo formas diversas, su efectiva observancia y defensa, una vez agotadas
infructuosamente las vías internas". (38)
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que esta conclusión también conduciría a la invalidez de la reforma constitucional en dicho punto.
vi. el hecho de que la jurisprudencia de la Corte IDH deba servir de guía para la interpretación de los
preceptos convencionales no significa, por ello, su aplicación irreflexiva y automática. Ello implica el deber de
examinar minuciosamente la aplicabilidad de la jurisprudencia al caso concreto, de exponerla y discutirla
razonadamente y, en su caso, de explicar las razones jurídicas por las cuales no se la sigue en el caso particular;
vii. los tribunales nacionales deben hacer el máximo esfuerzo por cumplir la jurisprudencia de los órganos
internacionales de protección de derechos humanos encargados del control de aquellos instrumentos
internacionales que gozan de rango constitucional en el orden jurídico argentino, sin desconocer, por supuesto,
en dicha tarea, los principios y reglas supremos del orden jurídico interno y la competencia misma asignada por
la Constitución a los tribunales nacionales para decidir los procesos judiciales internos, competencia que, en
última instancia, nuestra Carta fundamental ha atribuido a la Corte Suprema.
Dicho esto, el dictamen propone el razonamiento que los tribunales argentinos deberían emplear para aplicar
la jurisprudencia de la CIDH. El mismo está dividido en cuatro pasos a saber:
i. verificar si existe jurisprudencia de la Corte y/o Comisión Interamericanas sobre la cuestión debatida en el
proceso interno;
ii. determinar cuál es la doctrina o razón subyacente (ratio decidendi) que se desprende de la sentencia o
sentencias pertinentes;
iii. examinar minuciosamente la aplicabilidad prima facie de esa doctrina al caso concreto, y
iv. examinar si existen razones jurídicas, basadas en el ordenamiento constitucional, que se opongan a la
aplicabilidad de la doctrina derivada de la jurisprudencia del órgano internacional pertinente. A tal fin, el
tribunal nacional debería discutir razonadamente esa doctrina en el marco de todo el orden constitucional
argentino y, con base en este análisis, decidir si, en el caso concreto, corresponde seguirla o no, proporcionando
una debida fundamentación de la decisión tomada.
VI. ¿Simple juego de palabras o abandono de la soberanía judicial?
Dije al comienzo que, según los alcances que le demos, el control de convencionalidad puede ser desde un
simple juego de palabras hasta una entrega de una parte importante nuestra soberanía judicial en manos de la
Corte IDH. Dentro de este amplio arco, cada intérprete elegirá la opción que más correcta le parezca.
Antes de tomar partido en esta cuestión me parece necesario recordar que la Corte IDH en "Almonacid
Arellano"(46) y la Corte Suprema argentina en "Mazzeo"(47) han dicho que: "...el Poder Judicial [de los Estados]
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana".
¿Puede decirse, razonablemente, a partir de este principio, que la interpretación de la CADH por parte de la
Corte IDH es vinculante para la Corte Suprema argentina?
Esta pregunta debe ser respondida teniendo en cuenta (a) lo que dicen estos fallos, (b) las facultades que la
CADH le otorga a la Corte IDH y (c) los alcances de la reforma constitucional de 1994 en el sistema judicial
argentino.
En relación con lo primero, no puedo dejar de señalar aquí que las sentencias mencionadas, lejos de
establecer una obligación, formulan una recomendación. Lo que imponen, a mi juicio, no es la fuerza vinculante
de la jurisprudencia de la Corte IDH, sino, en todo caso, la obligación de "tenerla en cuenta", de considerarla, de
hacer mérito de ella, lo que no implica necesariamente el deber de acatarla.
En relación con lo segundo, preciso es admitir que, bajo la CADH, la Corte IDH no puede imponer otra
obligación que la de "tener en cuenta" su jurisprudencia. En efecto, no existe norma alguna en la CADH que le
otorgue a la Corte IDH poder para imponer a los Estados integrantes del SIDH la obligación de "acatar" su
jurisprudencia bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional. Esta responsabilidad solamente surge
frente al incumplimiento de los fallos recaídos en los casos en los cuales los Estados son parte. Conforme al
artículo 68(1) CADH solamente tales sentencias son obligatorias.
Por último, tampoco puede sostenerse que el artículo 75(22), al haberle otorgado jerarquía constitucional a
la CADH, ha modificado el sistema judicial argentino. Hay dos razones que sustentan esta afirmación, la
primera es formal y la segunda es sustancial.
Desde el punto de vista formal —tal como había dicho Badeni (48) y señala ahora el dictamen de la
Procuración en el caso Acosta antes citado— la reforma constitucional no estaba habilitada para modificar los
artículos 108 y 116 de la Constitución, de manera tal que si antes de ella —y luego de la ratificación de la
CADH— la Corte Suprema era el tribunal de última instancia para asuntos constitucionales, toda alteración en
este sentido sería nula de nulidad absoluta bajo lo establecido en el caso Fayt c. Estado Nacional. (49)
Desde el punto de vista sustancial, no es menos cierto que si bien la reforma constitucional elevó la jerarquía
de la CADH al rango constitucional, no por ello modificó su texto, el cual sigue siendo el mismo que ratificó la
República Argentina en 1984. Por ende, si antes de la reforma la Corte Suprema era el tribunal de última
instancia en materia constitucional (y convencional) de nuestro país, luego de ella no ha dejado de serlo. En
otras palabras, la "recomendación" que formula la Corte IDH en "Almonacid Arellano" y repite nuestra Corte
Suprema en "Mazzeo", (50) no es fruto de la reforma constitucional, sino de la pertenencia de nuestro país al
SIDH. De hecho, ya en "Ekmekdjian"(51) la Corte había dicho que "la interpretación del Pacto [de San José de
Costa Rica] debe, además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"(52)
que, en esencia, es lo mismo que decir "...el Poder Judicial [de los Estados] debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana".
Por ello, entiendo que a los precedentes de la Corte IDH le son plenamente aplicables los mismos principios
que la Corte Suprema ha asignado a sus propios precedentes, doctrina que surge claramente del caso Barreto c.
Provincia de Buenos Aires (53) donde el Tribunal dijo: "es deseable y conveniente que los pronunciamientos de
esta Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de
preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos. Mas con
parejo énfasis cabe igualmente aceptar que esa regla no es absoluta ni rígida con un grado tal que impida toda
modificación en la jurisprudencia establecida, pues los tribunales no son omniscientes y como cualquier otra
institución humana, también pueden aprovechar del ensayo y del error, de la experiencia y de la reflexión ...
para que ello suceda ... tienen que existir "causas suficientemente graves, como para hacer ineludible tal cambio
de criterio" o es necesario que "medien razones de justicia al efecto", entre las cuales se encuentra el
reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o
si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido".
(54) Agrego el subrayado.
VII. Conclusiones
Desde que la República Argentina se integró en el SIDH, ha quedado sujeta a la fuerza vinculante de los
fallos de la Corte IDH, solamente en aquellos casos en los cuales es parte, de conformidad con lo establecido en
el artículo 68(1) CADH.
En los restantes casos, es decir en todos aquellos en los cuales nuestro país no es parte, la jurisprudencia de
la Corte IDH no tiene fuerza vinculante ni para la Corte Suprema, ni para los restantes tribunales argentinos.
Sin perjuicio de ello, éstos al fallar deben "tener en cuenta", deben hacer mérito y evaluar, según su sano
criterio, si corresponde la aplicación de los precedentes emanados de la Corte IDH.
Bajo este criterio estimo que el "control de convencionalidad", ejercido de conformidad con los precedentes
de la Corte IDH, constituye un complemento del control de constitucionalidad tradicional, al que puede acudir
la Corte Suprema si entiende que tales precedentes resultan de aplicación.
(1) La CADH, suscripta el 22-11-1969, fue aprobada en la Argentina por medio de la ley 23.054 (Adla,
XLIV-B, 1250) (B.O. 27-03-1984) y ratificada el 14-08-1984.
(2) Fallos 315:1492 (1992); LA LEY 1992-C, 543; AR/JUR/648/1992.Desde entonces, esta doctrina ha
sido ratificada en numerosas ocasiones: Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande, Fallos 316:1669 (1993); Cafés La Virginia S.A., Fallos 317:1282 (1994); Mangiante c. AADI-CAPIF,
Fallos 318:141 (1995), Horacio Giroldi, Fallos 318:514 (1995), Méndez Valles c. A. M. Pescio S.C.A., Fallos
318:2639 (1995), Samuel Medina Jaramillo, Fallos 319:1464 (1996), Unilever NV c. Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, Fallos 323:3160 (2000), Pfizer c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Fallos
325:1056 (2002), Merck Sharpe & Dohme Limited c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Fallos
327:5332 (2004), Miguel Angel Espósito, Fallos 327:5668 (2004); Julio Héctor Simón y otros, Fallos 328:2056
(2005); Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General de Justicia, Fallos
329:5266 (2006); Hernán Latrónico, Fallos 331:2720 (2008) y Aerolíneas Argentinas S.A. c. Ministerio de
Trabajo, Fallos 332:170 (2009), entre otros.
(3) Martín & Cía. Ltda. c. Administración General de Puertos, Fallos 257:99 (1963) y Esso S.A. c. Nación
Argentina, Fallos 271-7 (1968).
(4) Suscripta el 23 de mayo de 1969, y ratificada por la Argentina por medio de la Ley 19.865, B.O.
11-01-1973 (Adla, XXXII-D, 6412), entró en vigor para nuestro país el 27 de enero de 1980. Los antecedentes
de su gestación y desarrollos posteriores pueden verse en DE LA GUARDIA, Marcelo, Derecho de los Tratados
Internacionales, Abaco, Buenos Aires, 1997.
(5) La frase "en las condiciones de su vigencia" ha dado pie al debate. Sin embargo, en este punto, nada
mejor que seguir la opinión de los constituyentes y, en particular, la de Rodolfo C. Barra que, además de un
reconocido jurista, fue el miembro informante de la mayoría en el tratamiento del artículo 75- 22). En la Sesión
3a, Reunión 23 del 03-08-1994 (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, pp. 2947-3090)
Barra dijo: "Quiero señalar que con las reformas que vamos a introducir a la Constitución y con las cláusulas
que no hemos modificado ni vamos a modificar, los tratados ingresan a nuestro ordenamiento jurídico interno y
obligan al país con el exterior sólo cuando son aprobados por ley del Congreso y ratificados con el depósito que
debe hacer el Poder Ejecutivo, como corresponde, según las normas del derecho internacional. Por lo tanto, sólo
en los términos de la ley que los aprueba y sólo en los términos de las reservas y declaraciones interpretativas
que se introducen en el momento de realizarse el depósito por parte del Poder Ejecutivo, los tratados tienen
validez para nosotros".Luego, en obras de doctrina, Barra ha ampliado estos conceptos diciendo: "para el Estado
parte y sólo para el Estado parte, el tratado o norma internacional tiene una sola vigencia, aunque compuesta por
dos elementos: el internacional y el interno ... la vigencia se circunscribe al Estado parte porque aquella
obligación lo es en la medida en que ese Estado, con el consentimiento de su o sus contrapartes, ha otorgado su
propio consentimiento... Sin perjuicio de lo expuesto, las "condiciones de vigencia" del tratado también se
refieren a su vigencia temporal, que no puede ser otra que la establecida en el mismo tratado o convención. Esto
implica que el valor constitucional de esas normas, aun dotadas de esa jerarquía por la misma Constitución o
por el Congreso, como veremos más abajo, sólo tendrá, a su vez, vigencia a partir del momento en que la norma
internacional también la tenga". BARRA, Rodolfo C., El ordenamiento penal internacional en materia de
derechos humanos, en Temas de Derecho Público, Ediciones RAP, Buenos Aires 2008, pp. 295-382, esp. pp.
348-351.
(6) Este inciso, a su vez, abrió la puerta a la flexibilidad de la Constitución al disponer que "Los demás
tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional", pues de tal manera el Congreso se ha convertido en una convención constituyente. Así lo había
advertido Jorge R. Vanossi apenas sancionada la reforma constitucional. VANOSSI, Jorge R., La constitución
evanescente (Una reforma espasmódica), LA LEY, 1994-E, 1246.
(7) Citado en nota 2.
(8) Fallos 330:3248 (2007); LA LEY 18/07/2007; AR/JUR/2751/2007. Véase el considerando 21 de este
fallo.
(9) Aparece mencionado en el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez en el caso Myrna
Mack Chang v. Guatemala, Serie C No. 101; 25-11-2003 y sin perjuicio de otros casos, el precedente que más
ha impactado en la Corte Suprema es Almonacid Arellano y otros v. Chile, Serie C, N° 154; 26-09-2006.
(10) No me refiero aquí a la jurisdicción consultiva de la Corte IDH prevista en el artículo 64 CADH.
(11) Fallos 327:5668 (2004) (LA LEY, 2005-C, 1).
(12) Ver considerandos 3º, 5º y 6º.
(13) Ratio decidendi es la regla de derecho en la cual se funda el fallo. Vid. SLAPPER, Gary and KELLY,
David: The english legal system, 10th edition, Cavendish, London and New York, 2009, p. 120.
(14) Stare decisis et quieta non movere. Adherir a lo ya decidido y no modificar o alterar los puntos o
cuestiones ya resueltas.
(15) Este principio fue establecido en el parágrafo 124 del caso Almonacid Arellano citado en nota 9 que
dice: "...cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin,
y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie
de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana".
(16) Citado en nota 8. Véase el considerando 21.
(17) Citado en nota 2.
trata de interpretar las normas de uno o más tratados invocados ante el Tribunal ... Por el contrario, la
efectividad mengua cuando a la Corte se le requiere la ejecución de una decisión de uno de esos órganos en un
caso relacionado con la Argentina. Y en este punto, da lo mismo que se trate de un informe de la Comisión o de
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte efectúa un salto que la coloca de pie
en el lugar en que se encontraba antes de la reforma del 94: la jurisprudencia internacional es novedosa pero no
es capaz de conmover la cosa juzgada, tal su conclusión. El Tribunal no puede asumir que sus decisiones firmes
y definitivas puedan ser objeto de una revisión simplemente porque un órgano internacional de control así lo
recomiende u obligue. La cuestión de la jerarquía de sus fallos en el orden jurídico vigente en el país es, para la
Corte, una cuestión de Estado. Sería importante, pues, una reflexión sobre este sentimiento ya que la Corte sigue
siendo un referente para la aplicación del derecho y que a ella incumba hacerse cargo de la implementación de
las decisiones internacionales además de dar garantías permite avizorar un futuro en el que cada vez haya menos
ocasiones de recurrir a las instancias internacionales de control en procura de respeto a los derechos humanos".
Trabajo citado en nota 29, pp. 151-152.
(32) GELLI, María Angélica, El valor de la jurisprudencia internacional. A propósito del caso "Bayarri" en
un dictamen de la Procuración General de la Nación, LA LEY, 01/06/2010, 1.
(33) GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Concordada y comentada, 4ª edición,
La Ley, 2008, t. II, p. 234.
(34) "...la cuestión se aproxima a considerar el carácter vinculante de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Si bien no surge esa expresión textualmente, puede inferirse que los
magistrados deben ajustarse a las guías de orientación que generan esas sentencias. En primer lugar, se debe
tener en cuenta que la Corte está marcando el camino al señalar que al servir de guía, debemos tener en cuenta
que el intérprete deberá ser muy cuidadoso al pretender apartarse de esos criterios. En primer lugar por la
responsabilidad internacional que traería aparejado ese deslizamiento. En segundo lugar, deberá explicar
fundadamente las razones que motivan el cambio de guía y orientación. Desde nuestro punto de vista la única
razón que podrá esgrimirse es la que surge del art. 27 de la Constitución Argentina en la relación derecho
interno y derecho internacional". TRAVIESO, Juan Antonio: Los nuevos paradigmas. Enfoques con nuevas
consideraciones metodológicas, en la obra colectiva La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por
los tribunales locales, compiladores Martín Abregú y Christian Courtis, CELS-Editores del Puerto, Buenos
Aires, 1997, pp. 127-145, esp. p. 143.
(35) En su opinión, "la referencia al control de convencionalidad es una de las tantas expresiones fruto del
snobismo constitucional". BADENI, Gregorio: Tratado de Derecho Constitucional, 3ª edición, LA LEY, Buenos
Aires, 2010, t. I, pp. 434 y 435.
(36) BADENI, Gregorio, Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia,
LA LEY, 2009-E, 1018.
(37) GOZAINI, Osvaldo Alfredo, El impacto de la jurisprudencia del sistema interamericano en el derecho
interno, en la obra colectiva El Control de Convencionalidad, coordinada por Susana Albanese, Ediar, Buenos
Aires, 2008.
(38) MONCAYO, Guillermo, Reforma constitucional, derechos humanos y jurisprudencia de la Corte
Suprema, en la obra colectiva citada en nota 34, pp. 89-104, esp. p. 103-104.
(39) Dictamen del 10-03-2010. Expediente 93/2009, letra A. Ver www.mpf.gov.ar.
(40) Ver el trabajo citado en nota 32.
(41) Serie C, Nº 187; 30-10-2008.
(42) B.O. 22-11-1994. El artículo 1º de esta Ley, reformado por la ley 25.430 (Adla, LXI-C, 2676) (B.O.
01-06-2001), dice: "La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia.
No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa
hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por
resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su
debido contralor".
(43) Juan Carlos Bayarri, a quien en sede policial se le extrajo una confesión de sus presuntos delitos
mediante tortura, fue sometido a proceso penal durante trece años (1991-2004) estuvo en prisión preventiva
durante todo ese tiempo y finalmente fue absuelto. Durante la tramitación del juicio había requerido en varias
oportunidades la excarcelación por aplicación de la Ley 24.390 (Adla, LIV-D, 4423) y el tribunal interviniente
le denegó todos los pedidos. La CIDH condenó a la República Argentina a indemnizarle los perjuicios sufridos.
(44) Fallos 319:1840 (1996). En este caso, al revocar una excarcelación otorgada bajo la Ley 24.390, la
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Corte sostuvo que "13) ... este Tribunal considera que la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a
la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero
transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts.
380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los
efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable. 14) Que la conclusión expuesta no significa
desconocer las palabras de la ley, sino interpretarla a la luz del tratado con jerarquía constitucional que aquélla
reglamenta".
(45) Jorge E. Acosta, capitán retirado de la Armada, fue jefe del grupo de tareas que operó en la Escuela de
Mecánica de la Armada y, como tal, está acusado de haber cometidos reiterados crímenes vinculados al
terrorismo de Estado.
(46) Citado en nota 9.
(47) Citado en nota 8.
(48) Tratado de Derecho Constitucional, citado en nota 35, t. I, p. 396.
(49) Fallos 322:1609 (1999).
(50) Citado en nota 8.
(51) Citado en nota 2.
(52) Doctrina repetida luego en otros casos tales como Roberto Felicetti (La Tablada), Fallos 323:4130
(2000).
(53) Fallos 329:759 (2006).
(54) Considerando 4°.