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Inaplicabilidad Art. 248 y 259 CPP Chile

Este documento presenta un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional chileno respecto de dos artículos del Código Procesal Penal. La requirente interpuso una querella por abuso sexual y el Ministerio Público decidió no perseverar en el caso. El conflicto constitucional radica en si esto vulnera los derechos de la víctima a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de la acción penal.

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Inaplicabilidad Art. 248 y 259 CPP Chile

Este documento presenta un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional chileno respecto de dos artículos del Código Procesal Penal. La requirente interpuso una querella por abuso sexual y el Ministerio Público decidió no perseverar en el caso. El conflicto constitucional radica en si esto vulnera los derechos de la víctima a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de la acción penal.

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0000139

CIENTO TREINTA Y NUEVE

2021

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 9266-20-INA
[21 de enero de 2021]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DE LOS


ARTÍCULOS 248, LETRA C), Y 259, INCISO FINAL, DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL

ISABEL MARGARITA GÓMEZ ZAVALA

EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1910018719-4, RIT N° 1857-2019, SEGUIDO


ANTE EL DECIMOTERCER JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO, EN
ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO,
POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 4196-2020

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, con fecha 10 de septiembre de 2020, Isabel Margarita Gómez Zavala deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos
248, letra c) y 259 inciso final, ambos del Código Procesal Penal, en el proceso penal
RUC N° 1910018719-4, RIT N° 1857-2019, seguido ante el Decimotercer Juzgado de
Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago,
por recurso de apelación, bajo el Rol N° 4196-2020.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

Los preceptos legales impugnados disponen:

Artículo 248.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la


averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

1
0000140
CIENTO CUARENTA
2

(…) c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el


procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación.
La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la
formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que
se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca
se hubiere interrumpido.

Artículo 259.- Contenido de la acusación. La acusación deberá́ contener en forma clara y


precisa: (…)
La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación
jurídica.

Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional sometido al


conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente de inaplicabilidad es víctima y querellante en el juicio penal


invocado, en que interpuso querella criminal en contra de Darío Alfonso Quiroga
Venegas, por el delito de abuso sexual impropio

El Ministerio Público procedió a investigar, sin formalizar en definitiva la


investigación, y solicitó al respectivo Juzgado de Garantía que fijara audiencia para
comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento, la que se verificó el día
6 de agosto de 2020. La querellante dedujo recurso de apelación, que se encuentra
pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago

Luego, entrando al conflicto constitucional planteado, la parte requirente afirma que,


frente a un proceso penal iniciado por querella, en etapa de investigación no
formalizada por el Ministerio Público, y aun cuando indica la actora existen
diligencias investigativas pendientes solicitadas por la querellante, si la Fiscalía cierra
la investigación y comunica la decisión de no perseverar, en aplicación de los
preceptos legales impugnados, y por el principio de congruencia, importará
necesariamente que frente a una investigación desformalizada, se impedirá al
querellante forzar la acusación, y poder continuar con el proceso criminal, lo cual,
afirma, conlleva la infracción del artículo 19, Nº 3, de la Constitución Política, que
garantiza el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y también señala
que se vulnera el artículo 83, inciso segundo, de la Carta Fundamental, que consagra
el derecho al ejercicio de la acción penal por parte de la víctima.

Concluye la requirente afirmando que en la especie la aplicación de los preceptos


legales cuestionados infringe la Constitución, toda vez que impiden a la víctima el
acceso a un procedimiento racional y justo, y a ejercer su derecho a la acción penal,
careciendo el querellante en el proceso criminal de vías procesales para poder
perseverar en el proceso, como ofendido por el delito, y quedando así impedida en
su derecho a la tutela judicial efectiva.
0000141
CIENTO CUARENTA Y UNO
3

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento

La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la Segunda Sala de esta
Magistratura Constitucional, ordenándose asimismo la suspensión del
procedimiento en la gestión judicial invocada.

Se hizo parte la Defensoría Penal Pública, en representación del querellado, y


conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las
demás partes, fueron formuladas oportunamente observaciones al requerimiento por
el Ministerio Público.

El Ministerio Público, en su presentación de fojas 98, solicita el rechazo de la acción


de inaplicabilidad impetrada, en todas sus partes, consignando que la aplicación del
artículo 248, letra c), y del artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, no
genera efectos contrarios a las disposiciones de la Constitución Política invocadas.

En efecto, señala la Fiscalía que el propio artículo 83 de la Carta Fundamental, en su


inciso primero, mandata al Ministerio Público en forma exclusiva la dirección de la
investigación de los hechos constitutivos de delito, debiendo investigar los hechos
que determinen la participación punible y aquellos que acrediten la inocencia del
imputado, y, en su caso, debiendo ejercer la acción penal pública; estableciéndose
para este organismo persecutor penal condiciones para el ejercicio de sus funciones
recogidas en su propia ley orgánica constitucional, que consagra el principio de
objetividad, de modo que, en armonía con los derechos de la víctima, el Fiscal acuse
sólo cuando la investigación proporcione fundamentos serios para el enjuiciamiento
del imputado.

Así, sin perjuicio de las opciones que se otorgan al ofendido por el delito, la
apreciación de si los hechos son constitutivos de delito, corresponde al órgano que
por mandato constitucional expreso dirige en forma exclusiva la investigación y, “en
su caso”, ejerce la acción penal, sin que se vean en consecuencia amagados los
derechos de la víctima, y concluyendo así que el Ministerio Público sólo debe
formalizar y acusar, cuando tenga antecedentes serios y fundados, lo que no acontece
en el caso sublite.

Vista de la causa y acuerdo

Traídos los autos en relación, en audiencia de Pleno del día 24 de noviembre de 2020,
se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados
por el Relator. Con la misma fecha se adoptó el acuerdo, quedando la causa en estado
de sentencia.
0000142
CIENTO CUARENTA Y DOS
4

Y CONSIDERANDO:

I. PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO

PRIMERO: En estos autos constitucionales, se ha ejercido acción de inaplicabilidad


por inconstitucionalidad, esgrimiendo la pretensión de que se declare la
inaplicabilidad, por tal motivo, de dos preceptos del Código Procesal Penal.

Se trata, en primer lugar, del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.
Disposición que, a la letra, reza lo que sigue:

“Artículo 248. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la


averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no


haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”.

En segundo lugar, se impugna el inciso final del artículo 259 del Código Procesal,
Penal.

Aquella disposición prescribe lo siguiente: "Artículo 259.- Contenido de la acusación (…)


La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la
investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica".

II.-LA GESTIÓN PENDIENTE DE AUTOS. SUS HECHOS FUNDAMENTALES


(A) Y EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO (B)

A. HECHOS FUNDAMENTALES DE LA CAUSA SUBLITE

SEGUNDO: Para brindar claridad a la presente sentencia, se pasa a exponer,


ordenadamente, los hechos que resultan relevantes en la causa sublite:

 Con fecha 21.04.2020, la requirente interpone querella contra don Darío


Alfonso Quiroga Venegas, por el delito de abuso sexual impropio, cometido
en contra de las menores de edad mencionadas en el requerimiento.

 Con fecha 06.08.2020, El Ministerio Público comunicó la decisión de no


perseverar. En su traslado ante este Tribunal, el Ministerio Público sostiene
que “La investigación que tuvo lugar en este caso, cubriendo todos los aspectos
0000143
CIENTO CUARENTA Y TRES
5

relacionados con el hecho denunciado, fue cerrada en definitiva y se requirió


audiencia para comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar”.

 Con fecha 06.08.2020, el Tribunal dictó la resolución que tuvo por comunicada
la decisión de no perseverar en el procedimiento.

 Frente a lo anterior, la requirente dedujo recurso de apelación para ante la


Corte de Apelaciones de Santiago. Apelación que se encuentra en estado de
relación, actualmente suspendida por orden del nuestra Magistratura, de
08.10.2020.

TERCERO: De modo que, entonces, la gestión pendiente consiste en un proceso penal


en que el requirente detenta la calidad de querellante, persiguiendo la responsabilidad
del querellado por el delito de abuso sexual impropio, el que habría tenido como
víctimas a las dos hijas de la requirente.

El Ministerio Público no formalizó la investigación – siendo este elemento de hecho


trascendente, como se dirá - y comunicó su decisión de no perseverar en el
procedimiento, posibilidad que le es reconocida por el artículo 248, letra c), al
persecutor estatal. El Tribunal tuvo por comunicada la decisión de no perseverar,
habiendo apelado la requirente de tal resolución, arbitrio cuya resolución se encuentra
pendiente por haber suspendido el procedimiento, esta Magistratura.

B. CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO

CUARTO: En síntesis, la requirente sostiene que la aplicación de los preceptos


impugnados, ambos de la codificación procesal penal, vulneraría – en el contexto de
la gestión pendiente descrita en la consideración precedente – los artículos 19 N° 3 y
83; ambos de la Constitución Política.

III.-PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS DE ESTA MAGISTRATURA.

QUINTO: Cabe señalar que la impugnación ahora planteada, no es novedosa para


esta Magistratura, pues ya ha conocido previamente requerimientos semejantes al
presente.

En efecto, a propósito del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, se han
dictado las siguientes sentencias, en las que se conocieron impugnaciones fundadas
en las normas constitucionales que se indican en cada caso y con el resultado
expresado en la siguiente tabla:

Rol Normas constitucionales que Resultado


fundan la impugnación
0000144
CIENTO CUARENTA Y CUATRO
6

1341-09 (09.09.2010) Artículos 19 - números 3 y 26 - Se rechaza la pretensión


y 83 de la Constitución. de inaplicabilidad, por 7
votos contra 2.
1404-09 (18.05.2010) Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 19 – Se rechaza la pretensión
números 3 y 26 – y 83 de la de inaplicabilidad, por 6
Constitución. votos contra 3.
1394-09 (13.07.2010) Artículo 19, N° 3, inciso 5°, en Se rechaza la pretensión
relación con los artículos 1°, 5°, de inaplicabilidad, por 7
6°, 7°, 19, N° 26, y 83 de la votos contra 3.
Constitución.
2561-13 (30.12.2014) Artículo 19 – número 3- y 83 Se rechaza la pretensión
de la Constitución de inaplicabilidad, por
haberse producido
empate de votos (5 contra
5)
2680-14 (29.01.2015) Artículos 7°, 76 y 83 de la Se rechaza la pretensión
Constitución. de inaplicabilidad, por 5
votos contra 3.
2858-15 (14.06.2016) Artículos 7°, 76 y 83 de la Se rechaza la pretensión
Constitución. de inaplicabilidad, por
haberse producido
empate de votos (5 contra
5)

Se impugnó también los


artículos 259, inciso final
y 261, letra a), del Código
Procesal Penal, la que se
rechazó con la votación
indicada supra.
5653-18 (29.10.2019) Artículos 7°, 76 y 83 de la Se acoge la pretensión de
Constitución. inaplicabilidad (5 contra 3)
6718-19 (28.11.2019) Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de
Constitución. inaplicabilidad (6 contra 3)
7237-19 Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de
(03.03.2020) Constitución. inaplicabilidad (6 contra 3)
8142-20 Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de
(14.05.2020) Constitución. inaplicabilidad (6 contra
4). Se impugnó también el
artículo 259, inciso final,
del Código Procesal Penal.
8798-20 Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de
(08.09.2020) Constitución. inaplicabilidad (6 contra
3). Se impugnó también el
artículo 259, inciso final,
del Código Procesal Penal.
0000145
CIENTO CUARENTA Y CINCO
7

8925-20 Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de


(29.10.2020) Constitución. inaplicabilidad (6 contra
4). Se impugnó también el
artículo 259, inciso final,
del Código Procesal Penal.
8887-20 Artículos 19 N° 3 y 83 de la Se acoge la pretensión de
(12.11.2020) Constitución. inaplicabilidad (6 contra
3).

IV.- INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 248, LETRA C), Y 259, INCISO


FINAL, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.

SEXTO: En esta oportunidad, luego de realizada la vista de la causa y habiéndose


oído al efecto los alegatos de las partes, este Tribunal ha resuelto acoger el presente
requerimiento de inaplicabilidad.

Lo anterior, pues la aplicación de los preceptos reprochados viola el derecho


establecido en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución y, también, como
consecuencia de aquello, el derecho a un procedimiento racional y justo (contenido en
el artículo 19 constitucional, Nº 3º, inciso sexto) que brinde protección al derecho a
“ejercer igualmente la acción penal”.

En las consideraciones siguientes se hará referencia, en primer lugar, al derecho a la


acción penal que tiene el ofendido por el delito, a sus fuentes constitucionales y
algunas precisiones sobre su alcance (A).

Luego, se demostrará que el ejercicio de la facultad de no perseverar tiene una


repercusión negativa en el anterior derecho del querellante (B), no existiendo
resguardos – en el orden legal – que resulten suficientes y compatibles con el ejercicio
del mismo (C). Dicha norma representa un obstáculo al ejercicio del mentado derecho.
Finalmente, se expondrá una breve conclusión (D).

A.- EL OFENDIDO POR EL DELITO Y LA TITULARIDAD CONSTITUCIONAL


DEL DERECHO A LA ACCIÓN PENAL. FUENTES CONSTITUCIONALES DE
ESTE DERECHO Y ALGUNAS PRECISIONES SOBRE SU ALCANCE.

SÉPTIMO: Respecto de la titularidad del ofendido por el delito – víctima – respecto


del derecho a la acción penal, cabe considerar en primer lugar que el artículo 83, inciso
segundo, de la Constitución establece que tanto “el ofendido por el delito y las demás
personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal” (énfasis
agregado).
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CIENTO CUARENTA Y SEIS
8

En consonancia con lo anterior, y con la finalidad de asegurar materialmente dicho


derecho, el artículo 19, N° 3°, inciso tercero, de la Constitución - modificado por la
reforma constitucional de fecha 11 de julio de 2011 - establece que “las personas
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto
de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.” (Énfasis
agregado). Pertinente resulta destacar que en la discusión de la reforma aludida, se
hizo hincapié en que “la ubicación de esta propuesta en el capítulo III disiparía toda duda y
quedaría claro que sería un derecho del ofendido accionar penalmente” (Cámara de
Diputados, Segundo trámite constitucional, Informe de la Comisión de Constitución,
p. 13).

La jurisprudencia, por su parte, ha destacado que a la víctima se le reconoce “la


posibilidad de ejercer la acción penal, derecho consagrado a nivel constitucional a raíz de la
modificación introducida al artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental por la Ley Nº 20.516.”
(Corte Suprema. Rol N° 12.908-14, de 12.08.2014).

OCTAVO: De la correlación de antecedentes señalados en el considerando


precedente, resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto
distinto al Ministerio Público, está garantizado por la Constitución tanto en su artículo
19, Nº 3°, inciso sexto, como en el artículo 83, inciso segundo.

NOVENO: Por supuesto, la existencia del anterior derecho no implica desconocer que
el Ministerio Público tiene la potestad constitucional para dirigir en forma exclusiva
la investigación (artículo 83, inciso primero, de la Constitución).

Sin embargo, la labor investigativa propiamente tal no puede confundirse con


actividades que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima
y, por consiguiente, tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente
jurisdiccional: la resolución del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y
alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en forma exclusiva la
investigación dice relación con la determinación de la orientación de la investigación,
pero no con una supuesta – más bien inexistente - facultad de ponderar, sin control
judicial, el grado de suficiencia de las pruebas para desvanecer o no la presunción de
inocencia del investigado o del imputado.

Cabe precisar que el derecho a ejercer la acción penal por el ofendido por el delito no
implica reconocer la existencia de un derecho subjetivo de la víctima que implique,
como contrapartida, una obligación del Ministerio Público respecto del ofendido. En
realidad, el derecho que emana del inciso segundo del artículo 83 de la Constitución
resulta exigible en relación al legislador, con el fin de que éste contemple un derecho
a que, mediando un debido control judicial, el querellante pueda llevar adelante la
persecución penal.
0000147
CIENTO CUARENTA Y SIETE
9

DÉCIMO: Igualmente, cabe precisar que reconocimiento del antedicho derecho no


significa que el querellante tenga un derecho a obtener un resultado exitoso, en el
sentido de lograr la condena del supuesto culpable.

El derecho del querellante – ofendido por el delito - es a ejercer dicha acción penal,
independiente del resultado. En este sentido, implica la posibilidad de perseverar en
la pretensión punitiva - por la vía de la acusación adhesiva o autónoma - con
independencia de la decisión unilateral del Ministerio Público. Lo anterior,
obviamente, sin perjuicio de las determinaciones jurisdiccionales que respecto de la
pretensión penal ejercida adopten los jueces y tribunales de justicia.

DÉCIMO PRIMERO: Además, menester es señalar que es evidente que el ofendido


por el delito no interviene en la misma forma que el persecutor estatal – Ministerio
Público – en el proceso penal. Sin embargo, aquello no puede importar que el derecho
que tiene la víctima a ejercer igualmente la acción penal, en cuanto a la posibilidad de
acusar, quede supeditado enteramente a la actividad del órgano público.

Si bien la potestad investigativa del Ministerio Público marca una diferencia respecto
del ofendido, víctima o querellante en cuanto a la forma de intervención en el proceso
penal, el adverbio “igualmente” que emplea la Constitución en el inciso segundo del
artículo 83 nos lleva a considerar que la posibilidad del ofendido de ejercer la acción
penal por medio de una acusación autónoma – o también adhesiva - no puede dejarse
sin efecto, en términos teóricos ni prácticos, por una decisión del Ministerio Público
que carezca de control judicial suficiente.

La Constitución le exige al legislador, quien así lo ha dispuesto, contemplar


modalidades para que la víctima acuse o pueda participar de la acusación penal -
autónoma o adhesiva- lo cual legitima implícitamente el interés de la víctima, tanto
individual como social en tanto miembro de una comunidad, en que se haga justicia.

DÉCIMO SEGUNDO: Además, es necesario precisar el derecho de la víctima a ejercer


– igualmente - la acción penal no se reduce únicamente a que la ley contemple vías
para que los ofendidos puedan, en algunas oportunidades y bajo ciertas condiciones,
acusar, sino que comprende el derecho a que el legislador le posibilite recibir tutela de
parte de la judicatura cada vez que el Ministerio Público realice conductas que hagan
cesar la pretensión punitiva.

Si la señalada garantía de control judicial no existe, como ocurre en el caso de marras,


la posibilidad de acusar del querellante devendría en enteramente dependiente de la
actividad del Ministerio Público, quien podría disponer a su solo arbitrio de la acción
penal.
Entonces, la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio Público para
investigar no puede significar la ausencia – aun parcial - de tutela judicial de los
0000148
CIENTO CUARENTA Y OCHO
10

intereses de aquel ofendido que aspira a que se persevere en la pretensión punitiva.


Este Tribunal no cuestiona la constitucionalidad de que el Ministerio Público pueda
disponer de la pretensión punitiva en virtud del principio de oportunidad, pero sí de
que éste se ejerza al margen de la intervención tutelar contralora del Poder Judicial.

DÉCIMO TERCERO: En virtud de todo lo anterior, este Tribunal considera en


definitiva que la Constitución no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin
un control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más,
decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad
y de la víctima.

Existiendo un querellante privado, la facultad exclusiva para investigar que tiene el


Ministerio Público y que le es reconocida constitucionalmente, no le confiere a aquel
una posición prevalente respecto del querellante privado en el ejercicio de la acción
penal. En este sentido, el actuar del órgano persecutor e investigador siempre tendrá
como límite el reconocimiento de que la víctima es titular del derecho a la acción penal.
Lo anterior exige que el legislador contemple las medidas de control judicial que,
limitando un eventual actuar arbitrario del Ministerio Público, hagan factible la
interposición de una acusación por parte del querellante privado.

DÉCIMO CUARTO: Asimismo, este tribunal considera que el ofendido por el delito
sí puede representar el interés público que implica llevar adelante la pretensión
punitiva a través de la acusación particular. La ley procesal penal, por derivación
constitucional, así lo reconoce. Lo anterior en el contexto de que el diseño legal del
nuevo sistema procesal penal chileno no constituye un modelo puro de carácter
adversarial sino que, por el contrario, aquel puede ser caracterizado como híbrido. En
efecto, la existencia de la figura del querellante y, más evidentemente, la institución
del forzamiento de la acusación es una demostración fehaciente de lo anterior.

DÉCIMO QUINTO: En vista a las consideraciones formuladas previamente, este


Tribunal considera que la posibilidad que contempla el Código Procesal Penal de que
el querellante pueda forzar la acusación es realmente una exigencia constitucional que
se desprende de la facultad conferida al ofendido para ejercer igualmente la acción
penal.

También, resulta ser una derivación de la facultad conferida por la Constitución al


ofendido por el delito, que el control judicial de la eventual aspiración del Ministerio
Público de disponer o hacer cesar por completo la persecución punitiva constituye un
requerimiento constitucional, lo cual, sin embargo, no es reconocido siempre por la
ley procesal. En efecto, mientras que para solicitar el sobreseimiento definitivo o
temporal de la causa el Ministerio Público requiere de aprobación judicial - artículo
248, inciso primero, letra a - para comunicar la decisión de no perseverar en el
0000149
CIENTO CUARENTA Y NUEVE
11

procedimiento - artículo 248, inciso primero, letra c - no se necesita de la homologación


jurisdiccional.

DÉCIMO SEXTO: Además, resulta indiscutible que el querellante (ofendido) puede


detentar el control de la acción penal pública en el juicio, el cual puede ser de carácter
absoluto y exclusivo.

La víctima sí puede representar el interés público, conclusión ésta que deriva


lógicamente de la titularidad de la acción penal que por mandato de la Constitución
tiene el ofendido.

La legislación procesal penal así lo entiende y la doctrina también lo reconoce. En


efecto, se afirma que “El querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer el
mismo derecho anterior en el caso de que el ministerio público comunique su decisión de no
perseverar en el procedimiento conforme lo dispuesto en el artículo 248 c) CPP. En estos
casos, el querellante detenta el control absoluto y exclusivo de la acción penal pública en el
juicio. La privatización de la persecución penal pública es total y, como resulta
evidente, excede el marco de la satisfacción del interés privado para constituirse en
vehículo de aplicación de una pena que cumple funciones públicas.” (Énfasis
agregado). (Horvitz, M. I., y López, J., 2002, “Derecho Procesal Penal Chileno”, T.1, p.
296).

Luego, a propósito del derecho del querellante de poder forzar la acusación - artículo
258 del Código Procesal Penal – que como se ha dicho ya en esta sentencia es
manifestación principal del derecho constitucional a ejercer la acción penal que tiene
el ofendido ex artículo 83, inciso 2°, de la Constitución, la doctrina se ha pregunta si:

“¿es legítimo el forzamiento de la acusación en contra de una decisión de mérito del órgano de
persecución penal? ¿A quién corresponde hacer la ponderación de si los antecedentes de la
investigación proporcionan fundamento serio para el enjuiciamiento y condena del imputado?
¿Puede la víctima, a través de este procedimiento, representar el interés público que implica la
imposición coactiva de la pena a una persona imputada de un delito? Pareciera que la discusión
se encuentra zanjada a nivel constitucional con la norma contemplada en el artículo 80
A (sic) inciso 2º CPE, que consagra al ofendido por el delito “y las demás personas que
determine la ley” como titulares del derecho al ejercicio de la acción penal. BASCUÑAN
advierte que esta norma constitucional configura “un horizonte normativo enteramente
nuevo”. Según este autor, la consagración del citado derecho constitucional obliga a
preguntarse sobre su alcance práctico en el proceso. “La pregunta ya no puede consistir en
determinar hasta dónde el legislador está dispuesto a reconocer al querellante particular una
posición relevante en el proceso, sino más bien hasta dónde el legislador puede desconocer de
modo relativo esa posición, al establecer reglas cuya finalidad sea la de asegurar la posición
prevalente del ministerio público” (Horvitz y López (2002), T.1, pp. 296-297).
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CIENTO CINCUENTA
12

B.-EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE NO PERSEVERAR Y SU REPERCUSIÓN


NEGATIVA EN EL DERECHO DEL QUERELLANTE A LA ACCIÓN PENAL. LOS
PRECEPTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN UN ÓBICE AL EJERCICIO DE
DICHO DERECHO.

DÉCIMO SÉPTIMO: En general, la facultad de no perseverar contemplada en la letra


c) del artículo 248 del Código Procesal Penal constituye una decisión administrativa
del Ministerio Público que pone término a la acción penal, sea que existan o no
diligencias pendientes, sea que haya o no querellantes en el proceso penal.

Dadas las características del actual sistema procesal penal, y como se profundizará a
continuación, el ejercicio de esta facultad no resulta inocuo para la víctima o
querellante en cuanto a su derecho a la acción penal reconocido por la Constitución.

DÉCIMO OCTAVO: Es preciso advertir que la decisión que adopta el Ministerio


Público no es inocua para el ofendido por el delito y su derecho a ejercer igualmente
la acción penal.

Desde luego, pues aquella hace cesar la posibilidad de accionar penalmente, impidiendo a
la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano
jurisdiccional, vulnerando, fundamentalmente, el derecho a la acción penal
consagrado en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución.

En relación a lo anterior, ha de remarcarse que dentro del actual sistema procesal


penal, no se contempla la posibilidad de control judicial que permita al resto de los
intervinientes objetar la pertinencia de la decisión administrativa de no perseverar en
la investigación. En este sentido, dicho Código se refiere siempre a la facultad de no
perseverar como una “decisión” del Ministerio Público que se “comunica” al juez de
garantía. En consecuencia, la acción penal y “no sólo la persecutoria del Ministerio
Público” culmina con la sola decisión del órgano administrativo, sin posibilidad de
una revisión judicial, propiamente tal.

Igualmente, cabe agregar que el Ministerio Público puede declarar su voluntad de no


perseverar aun existiendo diligencias pendientes que puedan significar nuevos
antecedentes suficientes para fundar una acusación. Dichas diligencias pendientes no
sólo pueden ser de utilidad para el Ministerio Público, sino también para la parte
querellante en el proceso.

Finalmente, la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público puede


imponerse, incluso, a la convicción del juez de garantía de que no procede declarar el
sobreseimiento de la causa - solicitado por la defensa del imputado- respecto del delito
en cuestión.
0000151
CIENTO CINCUENTA Y UNO
13

DÉCIMO NOVENO: De las anteriores consideraciones fluye, en definitiva, que no se


satisface el mandato constitucional del artículo 83, inciso segundo, de la Constitución,
referido al derecho a la acción penal por parte del ofendido, cuando el Ministerio
Público puede – sin mediar control judicial de fondo - decidir el término de la acción
penal, consistiendo el efecto de esta voluntad en impedir que la víctima y el
querellante continúen con la acción penal ante la judicatura.

VIGÉSIMO: En cuanto a la impugnación del artículo 259, inciso final, del Código
Procesal Penal, cabe considerar que no sólo el artículo 248, letra c), constituye un óbice
para la interposición de una acusación por parte del querellante, sino que también lo
es el artículo 259, inciso final.

VIGÉSIMO PRIMERO: En efecto, aquella establece que “[l]a acusación sólo podrá
referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación”.

La aplicación de la exigencia dispuesta en este precepto, indudablemente, impide la


eficacia de la acción penal del querellante.

Lo anterior, pues de no haber formalización previa, una querella interpuesta por la


víctima del delito no podrá jamás llegar a ser conocida en juicio oral por el tribunal
competente. Siendo así, la situación que produce la aplicación del precepto vulnera el
derecho al ejercicio de la acción penal, asegurado por la Constitución en su artículo
83, sobre el cual ya ha razonado la presente sentencia.

C.-NO HAY RESGUARDOS PROCESALES SUFICIENTES Y COMPATIBLES


CON EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ACCIÓN POR PARTE DEL
QUERELLANTE.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Según se ha expuesto previamente, el ejercicio de la facultad


que el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, confiere al Ministerio Público
se encuentra exenta de un control judicial efectivo.

Con ello se vulnera el derecho que al ofendido por el delito confiere el artículo 83,
inciso segundo, de la Constitución, constatación que conlleva necesariamente la
declaración del de inaplicabilidad de aquel, por ser la fuente legal de la referida
facultad para el caso concreto.

VIGÉSIMO TERCERO: No obstante lo clara que resulta la conclusión anterior, es


menester referirse a algunos preceptos a los que en sentencias desestimatorias previas
se les ha atribuido la condición de constituir resguardos para la víctima, para evitar
un actuar arbitrario del Ministerio Público que le perjudique. En dicho sentido, se
estimó en una de aquellas ocasiones, que “Que todas las disposiciones reproducidas
0000152
CIENTO CINCUENTA Y DOS
14

permiten a la víctima reclamar, tanto en sede administrativa como judicial, de la


conducta arbitraria del fiscal” (STC Rol N° 2561, c. 55°).

Habiéndose acudido a aquellos como uno de los motivos para desestimar los
requerimientos en las STC roles N° 1341 (considerando 63°) y 2680 (considerandos 47°
a 55°) e igualmente en los votos por rechazar los requerimientos - en caso de empate
- en las STC Roles N° 2561 (motivos 53 y siguientes del voto por rechazar) y 2858
(motivos 11 y 21, principalmente, del voto por rechazar), resulta necesario demostrar
la insuficiencia de aquellos pretendidos resguardos de cara al conflicto constitucional
– ya explicado – que produce la aplicación del precepto reprochado en el caso de autos.

VIGÉSIMO CUARTO: En las sentencias señaladas en el considerando precedente, se


alude en los términos señalados, a los siguientes “resguardos” que tendría la víctima
frente a un actuar arbitrario del Ministerio Público:

(1) El artículo 5° de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público,


dispone que “el Estado será responsable por las conductas injustificadamente
erróneas o arbitrarias del Ministerio Público” (Sentencia rol Nº 1341, considerando 79º;
sentencia rol N° 2680, considerando 13°; motivo 53 del voto por rechazar, en sentencia
rol N° 2561);

(2) El artículo 7° de la misma ley establece que “las autoridades y jefaturas, dentro del
ámbito de su competencia administrativa y en los niveles que corresponda, ejercerán un control
jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación de los funcionarios
de su dependencia”. Dicho control se extiende “tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones.” (Sentencia rol Nº 1341, considerando 79º; motivo 53 del voto por rechazar,
en sentencia rol N° 2561);

(3) El artículo 32 b) de la Ley N° 19.640 señala que “corresponderá al Fiscal Regional: (...)
b) Conocer y resolver, en los casos previstos por la ley procesal penal, las reclamaciones que
cualquier interviniente en un procedimiento formulare respecto de la actuación de un fiscal
adjunto que se desempeñe en la Fiscalía Regional a su cargo.” (Sentencia rol Nº 1341,
considerando 80º; motivo 54 del voto por rechazar, en sentencia rol N° 2561);

(4) La procedencia de la reapertura de la investigación (artículo 257 del Código


Procesal Penal) (Sentencia rol Nº 1341, considerando 81º; motivo 55 del voto por
rechazar, en sentencia rol N° 2561);

(5) La posibilidad de forzar la acusación en los términos del artículo 258 del Código
Procesal Penal (Sentencia rol Nº 1341, considerando 82º; motivo 56 del voto por
rechazar, en sentencia rol N° 2561); y
0000153
CIENTO CINCUENTA Y TRES
15

(6) El control judicial anterior a la formalización de la investigación del artículo 186


del Código Procesal Penal (Sentencia rol Nº 1341, considerando 84º; motivo 58 del voto
por rechazar, en sentencia rol N° 2561).

VIGÉSIMO QUINTO: Como se demostrará a continuación, los mecanismos aludidos


en los fallos previos a que se ha hecho referencia los considerandos vigésimo y
vigésimo primero, resultan insuficientes para asegurar el derecho de la víctima a una
acción penal. Lo anterior, ya sea por su improcedencia o bien pues resguardan
intereses distintos de la acción penal.

(1) El artículo 5° de la Ley N° 19.640.

VIGÉSIMO SEXTO: Dicha norma apunta a perseguir la responsabilidad


administrativa del Estado ante errores o arbitrariedades injustificables. Aquella no
resarce ni apunta al resguardo del interés de la víctima en hacer efectiva la
responsabilidad penal del imputado.

Entonces, si la acción penal no se ejerce por parte del Ministerio Público, pese al interés
del querellante o la víctima en accionar, el derecho a la acción penal de la persona
víctima de un delito, deja de existir. En aquel supuesto nacería una acción contra el
Fisco por dicha conducta. Sin embargo, el resarcimiento patrimonial que puede
requerir del Estado por la conducta negligente de sus funcionarios mira a un fin
distinto al que pretende la víctima: la sanción penal por el acto reprochable que
padeció y que, en último término, repercute en toda la sociedad.

(2) El artículo 7° de la Ley N° 19.640.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Respecto de esta norma, cabe advertir que otorga al superior
jerárquico del órgano persecutor la responsabilidad disciplinaria en las actuaciones de
los funcionarios a su cargo.

Nuevamente, resulta patente la imposibilidad de asimilar la pérdida de la acción penal


por parte de la víctima contra el imputado de un delito, con la responsabilidad
disciplinaria que emana de la conducta funcionaria del fiscal a cargo. Lo anterior, pues
la acción penal busca la aplicación de la sanción establecida en la ley a una persona
por su participación en un hecho ilícito y las acciones disciplinarias jerárquicas buscan
la sanción al servidor público que ha incumplido con un deber funcionario, con el fin
de restituir el orden interno del órgano público. De allí que este objetivo, de naturaleza
disímil a la que busca resguardar el derecho a la acción penal, hace imposible
considerarlo como un resguardo efectivo suficiente a los derechos de la víctima en un
proceso judicial.
0000154
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
16

(3) El artículo 32 b) de la Ley N° 19.640.

VIGÉSIMO OCTAVO: Sobre esta norma, cabe consignar que aquella establece que
será el Fiscal Regional quien conozca de las reclamaciones sobre actuaciones de los
fiscales a su cargo.

Sin embargo, el Oficio del Fiscal Nacional N° 60, de enero de 2014, sobre “Instrucción
General que imparte criterios de actuación aplicables a la etapa de investigación en el Proceso
Penal”, obliga a que cada ejercicio de la facultad de no perseverar sea consultado y
aprobado previamente por el Fiscal Regional. Es decir, quien debiese conocer la
reclamación por la actuación del fiscal a cargo en orden a no perseverar en la
investigación, ya conoció de ella, e incluso aprobó dicha actuación.

De lo anterior se sigue que la disposición en examen no constituya un resguardo a los


efectos del ejercicio de la facultad de no perseverar, porque en la práctica quien
debiese resolver una reclamación administrativa contra el fiscal por el ejercicio de la
facultad de no perseverar es el mismo quien debe autorizar previamente, por escrito,
dicha actuación en el proceso.

Del mismo modo, y sin perjuicio de lo anterior, aun cuando la existencia de una doble
conformidad entre el Fiscal Regional y el Fiscal Adjunto en el ejercicio de la facultad
de no perseverar efectivamente reduce la arbitrariedad en su aplicación, no permite
que la víctima pueda continuar ejerciendo su acción penal independientemente, en la
condición de igualdad que establece el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución.

(4) La procedencia de la reapertura de la investigación (artículo 257 del Código Procesal Penal).

VIGÉSIMO NOVENO: Por su parte, cabe señalar que esta disposición permite al
querellante reiterar su solicitud de diligencias de investigación al Ministerio Público,
en caso que la haya realizado oportunamente y cuando el ente persecutor la hubiere
rechazado o respecto de la cual no se hubiere pronunciado.

Como es obvio, la facultad mencionada no constituye mecanismo de resguardo


alguno, debido a que, dado los antecedentes de la gestión judicial pendiente, no ha
habido controversia respecto de la necesidad o no de nuevas diligencias.

(5) El forzamiento de la acusación (artículo 258 del Código Procesal Penal).

TRIGÉSIMO: En el caso concreto, el efecto inconstitucional de la decisión de no


perseverar se acentúa al impedirse al querellante el ejercicio de la facultad del artículo
258, inciso cuarto, del Código Procesal Penal, esto es, el forzamiento de la acusación.
0000155
CIENTO CINCUENTA Y CINCO
17

Lo anterior, al no haberse formalizado previamente la investigación por el Ministerio


Público. Es decir, aun cuando se alegue que el Código Procesal Penal permite forzar
la acusación si el órgano persecutor ha comunicado la facultad de no perseverar, en el
caso concreto el querellante está vedado de realizar esta solicitud al juez de garantía
por una causa que depende, nuevamente, de la sola voluntad del Ministerio Público,
quien legalmente está autorizado para formalizar “cuando [lo] considerare
oportuno” (artículo 230 del Código Procesal Penal).

TRIGÉSIMO PRIMERO: El problema que se sigue ante la inexistencia de


formalización por parte del ente persecutor fue acertadamente ilustrado por el
diputado Araya durante la discusión de la reforma constitucional que creó un nuevo
párrafo en el artículo 19, N° 3º, de la Constitución:

“Hoy, no sacamos nada con que las víctimas tengan un abogado pagado por el Estado, una vez
que entre en vigencia la reforma constitucional en estudio o con la modificación legal que el
ministro de Justicia anunció que se hará a las corporaciones de asistencia judicial, si el
Ministerio Público sigue teniendo el control de la investigación en forma absoluta. Si durante
una investigación dicho ministerio decide no formalizar a un sujeto que presumiblemente
cometió un delito, ahí termina tal investigación. Por mucho que la víctima de un delito violento
cuente con un abogado por alguna de esas vías o con un querellante en forma particular, no
podrá hacer absolutamente nada, porque actualmente la formalización es una verdadera
cortapisa del Ministerio Público para que los abogados particulares o querellantes particulares
puedan participar eficazmente en el juicio penal. Hoy, si se produce la formalización, éste puede
plantear una teoría del caso; pero, llegado el momento, el Ministerio Público puede decidir no
perseverar en la investigación o buscar una salida alternativa. (Cámara de Diputados,
Segundo trámite constitucional, Discusión en general, Legislatura N° 358, Sesión N°
111, p. 23).

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Abonando la insuficiencia de este pretendido resguardo,


cabe señalar que en el Oficio del Fiscal Nacional N° 60, de enero de 2014, sobre
“Instrucción General que imparte criterios de actuación aplicables a la etapa de
investigación en el Proceso Penal”, se instruye a los fiscales que “[a] juicio de este Fiscal
Nacional, la decisión de no perseverar puede comunicarse aún en caso de investigaciones no
formalizadas” (p. 74). Demostrándose como la no formalización no implica obstáculo
alguno para el Ministerio Público, pero sí para los querellantes en su derecho a ejercer
la acción penal por medio del forzamiento de la acusación, se sostiene, también, que
“[a] juicio de este Fiscal Nacional, la formalización de la investigación constituye un requisito
indispensable para el forzamiento de la acusación” (p. 78).

Esta situación, descrita por la Instrucción General del Fiscal Nacional, reconoce la
imposibilidad del querellante de ejercer la facultad del artículo 258, inciso cuarto, del
Código Procesal Penal, si se ejerce la facultad de no perseverar sin existir previa
formalización por parte del ente persecutor.
0000156
CIENTO CINCUENTA Y SEIS
18

(6) Control judicial anterior a la formalización de la investigación (artículo 186 del Código
Procesal Penal).

TRIGÉSIMO TERCERO: Respecto de esta disposición, cabe tener presente que


tampoco resulta aplicable a este caso. La norma exige que exista una persona “afectada
por una investigación que no se hubiera formalizado judicialmente”, que ciertamente
no es el caso de la gestión pendiente. El querellante no se vio afectado, propiamente
tal, por la investigación “desformalizada” del Ministerio Público, toda vez que el ente
persecutor no rechazó la posibilidad de decretar diligencias. La oportunidad en que
puede tener una incidencia negativa la falta de formalización es al momento de
haberse ejercido por el Ministerio Público la facultad de no perseverar.

A lo que ha de agregarse que tanto la jurisprudencia de nuestros juzgados penales de


primera instancia como de los tribunales superiores de justicia han restringido la
aplicación del artículo 186 del Código Procesal Penal de forma tal de excluir de su
beneficio a los querellantes. Así, por ejemplo, la sentencia de 15 de julio de 2014 de la
Corte de Apelaciones de La Serena, confirmando esta interpretación realizada por el
Juzgado de Garantía de Ovalle, señaló que: “El precitado artículo [186], al referirse a una
persona "que se considere afectada por una investigación", está considerando a quienes han
sido objeto de una medida intrusiva o cualquier acto de investigación que -objetivamente- pueda
producirles el temor de ser imputados en una pesquisa criminal, pero que sin que los mismos
puedan calificarse como actos de atribuirle participación en un hecho criminal, conforme al
inciso 1° del artículo 7° del Código Procesal Penal, o bien a quienes por dichos o actos públicos
de agentes de la Policía o de persecución penal se les atribuya alguna responsabilidad, sin que
se realicen en su contra actos que le otorgan la calidad de imputado y con ello los derechos y
garantía indicados en el artículo 93 del Código Procesal Penal. Entonces, claro está que la
norma aludida privilegia los derechos de los imputados frente a la persecución penal, la
transparencia y publicidad, y por ello ni en razón ni efectos es aplicable a los intervinientes y
al querellante, por lo que, en tal virtud, lo dispuesto en el citado artículo 186 no es
aplicable a favor del querellante apelante; (énfasis agregado). (Sentencia de la Corte
de Apelaciones de La Serena, rol N° 243-2014, considerando segundo).

En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 28 de


septiembre de 2012, también confirma la misma interpretación de la norma, esta vez
del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que: “ el legislador empleó el
artículo 186 del Código Procesal Penal a favor del imputado y otorgó al querellante,
para el ejercicio de sus derechos como víctima, los que consagra el artículo 78 del mismo código,
entre éstos, la posibilidad de pedir al Ministerio Público que, facilitándole su intervención en
el procedimiento, realice las diligencias que considerare pertinentes, de acuerdo a la facultad de
proposición de diligencias que le entrega el artículo 183, atinente en la especie, entre éstas,
solicitar la formalización de la investigación en contra de la persona imputada; por lo que, si
en la oportunidad procesal la querellante pudiendo ejercer tal derecho no lo hizo, cerrándose
0000157
CIENTO CINCUENTA Y SIETE
19

luego la investigación sin que en ella hubiera imputado formalizado, no resulta posible que la
parte querellante pueda ejercer las facultades del artículo 258 del mismo cuerpo legal, al haber
manifestado el Ministerio Público su decisión de no perseverar, pues, el supuesto de esa
disposición es que haya habido previamente formalización de la investigación en contra de
persona determinada a la cual se pueda acusar.”• (énfasis agregado). (Considerando
quinto, sentencia rol N° 2230-2012, Corte de Apelaciones de Santiago).

En la misma línea de la conclusión anterior, cabe consignar que el ex Fiscal Nacional


del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena sostiene que “se ha entendido por la
doctrina y las sentencias de los tribunales ordinarios que “la persona afectada por una
investigación” se refiere exclusivamente al posible imputado”. Citando a la profesora Marta
Herrera, el ex Fiscal Nacional señala: “Insistimos, cualquier otro interviniente, léase
víctima o querellante, podrán estar interesados en los resultados que arroje una determinada
investigación pero no se encuentran afectados por la misma.” En conclusión, y sin lugar a
dudas, estamos hablando única y exclusivamente del sujeto procesal “imputado” y su
respectivo representante en esta materia, vale decir, su defensor. Cualquier manifestación que
provenga de otro sujeto procesal debería ser rechazada de plano por el órgano jurisdiccional”.
(Piedrabuena, G., “Control judicial anterior a la formalización de la investigación”, en
Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, N° 23, junio de 2010, p. 19).

TRIGÉSIMO CUARTO: Además de la interpretación del artículo 186 que ha


sostenido la doctrina y la jurisprudencia, en el sentido que es una herramienta sólo en
beneficio del imputado y no del querellante, el Ministerio Público ha señalado que la
aplicación del artículo mencionado no le impone obligación alguna en cuanto al plazo
para ejercer su facultad discrecional de formalización. Esto último se puede apreciar
en la Instrucción General N°060, del Fiscal Nacional del Ministerio Público, de 2014,
en la que se recalca que el artículo 186 “tiene carácter excepcional puesto que implica una
intromisión del órgano jurisdiccional en una actividad que se enmarca dentro de la dirección
exclusiva de la investigación que corresponde al Ministerio Público”. (p. 27). Asimismo, se
afirma que “la fijación de un plazo para que el fiscal formalice la investigación no implica una
carga procesal para el organismo. Por ello, la inobservancia de dicho plazo por parte del
Ministerio Público no tiene ningún efecto preclusivo respecto de su facultad de no formalizar”
“[y] no existe desacato en caso que el fiscal respectivo no observe el plazo fijado.” (p. 28, el
destacado es del texto original).

D. CONCLUSIÓN

TRIGÉSIMO QUINTO: De todo lo expuesto, a efectos de resolver el caso de autos,


ha de expresarse que cabe constatar al sistema procesal penal no desde el complejo
normativo de rango legal, sino a partir de las normas constitucionales y los que efectos
que ellas producen en las normas inferiores. Estas normas constitucionales son
artículos 19 N° 3, 76 y 83.
0000158
CIENTO CINCUENTA Y OCHO
20

De tal forma que, existe para todos los intervinientes, en todos los casos, el derecho a
acceder a la justicia y a que se tutelen sus derechos fundamentales. Ello es garantizado
con la posibilidad de acceder a los tribunales mediante acciones, pero no debe
olvidarse que también existe un derecho a que el querellante pueda poner en
conocimiento y provoque el juzgamiento de sus pretensiones. De lo anterior se deriva
que existe un derecho que conlleva la obligación correlativa de los tribunales de ejercer
la jurisdicción.

Por ello, es posible concluir que la existencia de una audiencia en la que el Ministerio
Público comunique al Tribunal su voluntad de no perseverar, no resulta suficiente a
fin de considerar que la pretensión está ejecutoriada. Esto pues no hay sentencia
judicial firme que se pronuncie respecto al acto administrativo del ministerio público.
Entonces, no es suficiente la alegación del Ministerio Público consistente en que este
Tribunal está vedado de acoger la inaplicabilidad, fruto de la eventual pérdida de la
lógica sistémica del Código Procesal Penal, toda vez que, como se ha dicho, el sistema
procesal penal ha de ser constatado a partir de las normas constitucionales, y no al
revés.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en razón de lo argumentado a lo largo de la presente


sentencia, la aplicación de los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, ambos del
Código Procesal Penal, impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y
justo seguido ante un órgano jurisdiccional, vulnerando, fundamentalmente, el
derecho a la acción penal consagrado en el artículo 83, inciso segundo, de la
Constitución, motivo por el cual habrán de ser inaplicados y así se declarará.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y


decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución
Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,

SE RESUELVE:

1. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1, POR LO


QUE SE DECLARAN INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 248, LETRA C), Y
259, INCISO FINAL, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN EL PROCESO
PENAL RUC N° 1910018719-4, RIT N° 1857-2019, SEGUIDO ANTE EL
DECIMOTERCER JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO, EN
ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 4196-
2020.
0000159
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
21

2. QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO


DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

DISIDENCIA

Acordada la sentencia con el voto en contra de los Ministros señores


GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO,
y señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estuvieron por rechazar la impugnación de
fojas 1, por las siguientes razones:

I.- CRITERIOS INTERPRETATIVOS

1º. Que el dilema constitucional a sistematizar en el conflicto concreto motivo del


presente fallo, es un cuestionamiento de la constitucionalidad de las normas
impugnadas por infracción a los artículos 19, N°3, inciso primero, segundo y sexto,
en relación con los artículos 76, inciso segundo, y 83, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República, particularmente en relación al ejercicio de la
acción, ello por cuanto a su juicio, en el caso concreto se ha pretendido “aplicar la letra
c) del artículo 248 a una investigación desformalizada. Si se tratase de una mera
discrepancia de interpretación, no hubiésemos interpuesto este requerimiento: lo
grave es que esta decisión de aplicar el artículo 248 letra c) en una investigación
desformalizada, unida a la decisión simultánea de exigir la formalización para
admitir que el querellante pueda forzar la acusación como resultado de aplicar el
inciso final de artículo 259 del Código Procesal Penal, determina sencillamente la
indefension absoluta del querellante y el desconocimiento de su derecho
constitucional a ejercer la acción penal, consagrado en el artículo 83, inciso 2º, de la
Constitución Política de la República” (Fs. 8).

Agrega, respecto al artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal que “la
aplicación de esta norma en el caso concreto que se ha expuesto resulta
inconstitucional, pues esencialmente significa desconocer el derecho de la víctima a
reclamar la tutela jurisdiccional que le reconoce la Constitución. Se le exige al
querellante, en virtud del Ilamado principio de congruencia consagrado en el inciso
final del artículo 259 del Código Procesal Penal — olvidando, eso sí, que este principio
se encuentra recogido de modo más preciso en el artículo 351 del mismo código,
exigiendo congruencia entre la acusación y la sentencia y no entre esta y la
formalización —, que exista una formalización para poder forzar la acusación. Pues
bien, siempre que se comunique la decisión de no perseverar estaremos ante una
ausencia de formalización, sea porque, como en este caso, nunca se formalizó o
porque, el efecto natural de la comunicación de la decisión de no perseverar es el de
dejar sin efecto la formalización. En estas circunstancias, nunca podría un querellante
forzar la acusación conforme al artículo 258 del Código Procesal Penal, porque por
0000160
CIENTO SESENTA
22

definición jamás habrá una formalización vigente. Esto demuestra lo irracional de


esta interpretación y el hecho obvio de que solo puede procederse a una comunicación
de la decisión de no perseverar si existe una formalización previa.” (Fs. 8 a 9).

En particular, se pide la inaplicación - en el caso concreto- por cuanto atendido


que el Ministerio Público no ha formalizado la investigación al querellados, según la
interpretación mayoritaria de la jurisprudencia nacional, resulta improcedente
autorizar al querellante para que fuerce la acusación, conforme a lo establecido en el
artículo 258, del Código Procesal Penal, ya que, según esa interpretación, en ausencia
de formalización sería imposible cumplir con el denominado principio de
congruencia. Agregando que, a su juicio, le parece que si en definitiva se decide
aceptar la comunicación de una decisión de no perseverar sin que exista
formalización, entonces corresponde que no se exija al querellante la aplicación del
inciso final, del artículo 259 del Código Procesal Penal;

2º. Que, para abordar el cuestionamiento jurídico antes señalado, resulta


pertinente en dicho análisis considerar lo expresado en el motivo 13 de la sentencia
de este órgano, de 23 de junio de 2002 (Rol N°325), cuando señala que: “Los principios
hermenéuticos aplicables para interpretar la Constitución son más amplios que los
que rigen para las leyes. La Constitución, a diferencia de las leyes ordinarias, “es una
super-ley, es una ley fundamental; de aquí la necesidad de establecer con exquisito
rigor, su preciso sentido, ya que las exigencias de certeza y seguridad jurídicas son
mucho más exigibles en la interpretación del estatuto jurídico de la convivencia
política, que establece no sólo quienes son los órganos legisladores y los
procedimientos seguidos para producir las leyes, sino el conjunto de afirmaciones
sociales que hacen posible la inserción del individuo en el Estado. En este sentido, la
Constitución es la expresión jurídica fundamental del Estado de Derecho.”;

3º. Que, complementando lo anterior, la hermenéutica ha considerado la


“presunción de legitimidad” o “interpretación de conformidad a la Constitución”,
que el tribunal ha aplicado de manera reiterada. De sus fallos se infiere que los
preceptos que le corresponde controlar deben estimarse, en principio,
constitucionales, válidos o legítimos y que sólo deben declararse inconstitucionales,
una vez que un análisis depurado de ellos, lleve a los sentenciadores a la íntima
convicción, más allá de toda duda razonable, que no es posible armonizarlo con la
preceptiva de la Carta Fundamental (Valenzuela Somarriva, Eugenio, Criterios de
Hermenéutica Constitucional Aplicados por el Tribunal Constitucional, Cuaderno N°
31, Tribunal Constitucional de Chile, 2006, p.35);

4º. Que de este modo, esta Magistratura ha utilizado el criterio de la


razonabilidad, como método resolutivo sobre la constitucionalidad de una o más
normas, de forma que la fundamentación de la convicción de los magistrados sobre
la legitimidad o invalidez de un determinado precepto jurídico dentro de nuestro
ordenamiento constitucional, hace palpable que la llamada “razonabilidad técnica”,
configure una especie de principio general, situación que en el caso que nos ocupa se
0000161
CIENTO SESENTA Y UNO
23

traduce en una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley procesal
penal y los medios que se planifica para lograr el objetivo. En otras palabras, la
existencia de una correspondencia o vínculo entre las obligaciones que la norma
impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar se expresa en un método que
requiere de una justa adecuación entre los fines perseguidos por la norma superior y
los medios empleados por la de inferior jerarquía para lograrlos;

II.- NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL. IMPUGNACIÓN SISTEMÁTICA

5º. Que, “la naturaleza del nuevo sistema penal y las formas en que los sistemas
de persecución penal han ido cambiando a través de la historia se condicen con los
objetivos alcanzados por la justicia penal. En un primer momento se aplicó el sistema
de venganza o justicia privada. El sistema de venganza privada fue sustituido por un
sistema de justicia pública, en el cual se castiga al culpable por un mal similar al que
él ha causado. Es en la Edad Media tardía en que surge un nuevo modelo de proceso
penal conocido como “Proceso Inquisitivo”. Se trata de un proceso de investigación
controlado e impulsado oficialmente, en donde el proceso penal pierde el carácter
adversarial y antagónico entre ofensor y ofendido que tenía en su origen, para pasar
a constituirse en una relación “bipolar” entre el juez y acusado. De esta evolución
histórica se puede subrayar que el derecho procesal penal pasó de manos de los
particulares a manos del órgano jurisdiccional. El sistema inquisitivo era el que
imperaba en nuestro ordenamiento hasta la Reforma Procesal Penal. Esta última
modificó tanto la concentración de funciones como el principio de legalidad procesal
(STC 1341 cc. 17 a 20) “;

6º. Que, “cuando es una misma persona la que investiga, acusa y sentencia, ésta
pierde la imparcialidad y la independencia que debe esperarse de quien ejerce la
función jurisdiccional, puesto que esta persona ha emitido opinión en el sumario y en
la acusación respecto de la culpabilidad o inocencia del imputado. La Reforma
Procesal Penal elaboró y desarrolló las instituciones necesarias para lograr, entre otras
cosas, un sistema de juzgamiento en que se garantizara la imparcialidad e
independencia del juzgador respecto del imputado. Para lograr dichos objetivos, se
separó en distintos órganos la investigación y el juzgamiento, y para evitar cualquier
objeción de constitucionalidad en la materia, se llevó a cabo una reforma
constitucional. Así, el Ministerio Público juega un rol protagónico dentro del nuevo
proceso penal, al ser el órgano encargado de dirigir la investigación de modo
exclusivo y materializar, de este modo, uno de los objetivos de la Reforma Procesal
Penal que era separar en distintos órganos las facultades jurisdiccionales y las
propiamente administrativas” (STC 1341 cc. 21 a 25) (En el mismo sentido, STC 1445
c. 12, STC 2702 c. 14);
0000162
CIENTO SESENTA Y DOS
24

III.- PERTINENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS PROCESALES


PENALES CUESTIONADAS

A.- La atenuación del principio de legalidad en el nuevo proceso penal

7º. Que, el principio de legalidad en su faz procesal “enuncia que el Ministerio


Público está obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que
llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla, hacerla cesar a
su mero arbitrio”. El proceso penal inquisitivo se estructuraba en base a cierta
concepción del principio de legalidad: se debían perseguir y sancionar todas las
situaciones delictivas. Dicho principio así comprendido, sin embargo, fue atenuado
por la Reforma Procesal Penal. En ese sentido, se ha otorgado al Ministerio Público
amplias facultades para dirigir la investigación y decidir sobre el curso de la misma,
facultades en las cuales puede actuar con cierta discrecionalidad. En los modelos con
esta dosis de discrecionalidad, “la facultad de selección de casos aparece como una
excepción del principio de legalidad. Dicha discrecionalidad se justifica en el
principio de racionalidad del uso de los recursos públicos, en virtud del cual éstos
deber ser usados de manera eficiente. Permitirle al Ministerio Público organizar la
persecución penal bajo criterios de eficiencia y racionalidad, tiene un sustento lógico.
La persecución penal que lleva adelante el Ministerio Público se caracteriza por ser
una persecución penal pública, en que los órganos encargados de la persecución
penal forman parte del aparato estatal. Sólo en una persecución penal de este tipo
tiene sentido hablar de selección de casos y de aplicación del principio de eficiencia
en el uso de los recursos“ (STC 1341 cc. 27 a 33);

B.- La facultad de no perseverar

8º. Que, esta forma de cerrar el procedimiento es facultativa, es decir, el fiscal


decide si la aplica o no, y es una de las facultades discrecionales que el sistema le
entrega al Ministro Público en el proceso de dirección de la investigación. Para que el
Ministerio Público pueda ejercer la facultad de no perseverar en la investigación, es
necesario que se cumpla una serie de requisitos previos. Estos son los elementos
reglados de la potestad que se le otorga, sin perjuicio de que en ellos existan elementos
discrecionales. En primer lugar, es imprescindible que el fiscal haya practicado todas
“las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores,
cómplices o encubridores”. Como segunda condición, es necesario que el fiscal haya
cerrado la investigación y que se pronuncie dentro de los 10 días siguientes a dicho
cierre. Como tercera condición, es preciso que habiendo realizado las diligencias
necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o
encubridores, el fiscal llegue a la conclusión de que los antecedentes reunidos no son
suficientes para fundar una acusación. En cuarto lugar, es necesario que la facultada
de no perseverar se comunique en una audiencia convocada especialmente con ese
objeto por requerimiento del fiscal. La decisión de no perseverar en el procedimiento
no está sometida a la aprobación del juez de garantía. Dicha característica tiene
relación con la naturaleza investigativa de la facultad de no perseverar y con la lógica
0000163
CIENTO SESENTA Y TRES
25

de la Reforma de separar funciones administrativas y jurisdiccionales en distintos


órganos. Durante la tramitación legislativa se consideró que la existencia o no
existencia de un mérito probatorio que permitiera fundar una acusación, era una
cuestión cuya determinación correspondía esencialmente al órgano encargado de la
investigación penal no constituía, en cambio, materia de pronunciamiento
jurisdiccional. La víctima respecto de la cual se ejerce la facultad de no perseverar, no
queda en la indefensión, ni tampoco la aplicación de dicha facultad por parte del
Ministerio Público vulnera su derecho a la defensa, su derecho a la acción penal, el
principio de esencialidad de los derechos ni la obligación del Ministerio Púbico de
investigar“(STC 1341 cc. 45 a 56, 61 a 63 y 86) (En el mismo sentido, STC 1394 cc. 19 a
24 y 27 a 29, STC 1404 cc. 19 a 24, STC 2026 cc. 14 a 20, STC 2697 c.14);

C.- Contexto de la investigación penal. La víctima no posee un derecho a la


investigación y a la condena del supuesto culpable del delito.

9º. Que, a pesar de que la víctima tiene diversos derechos en el proceso penal, no
se puede afirmar que ésta tenga directamente un derecho a que se investigue. La
víctima no sustituye al Ministerio Público en su labor de investigar, sin perjuicio de
que excepcionalmente ella pueda forzar la acusación y solicitar diligencia de
investigación. En otras palabras, los intereses de la víctima no son vinculantes ni para
el fiscal en sus labores investigativas, ni para el juez en sus labores jurisdiccionales,
sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico le reconozca una serie de derechos. La
estrategia de investigación que lleva adelante el Ministerio Público no es, diríamos,
“pautada” por la voluntad de la víctima. Ésta no puede ejercer sus derechos en
cualquier tiempo y lugar, sino que se debe someter a la forma que la ley establece
para el ejercicio de los mismos. Si el Ministerio Público evita llevar adelante la
investigación por razones que resultan arbitrarias, se producirá una infracción
normativa, pero no la violación de un supuesto derecho subjetivo a la investigación y
a la condena del supuesto culpable del delito (STC 1341 cc. 64 a 73)(En el mismo
sentido STC 1244 c. 36, STC 2680 c.41);

D.- La dirección exclusiva de la investigación penal por parte del Ministerio


Público

10º. Que, el legislador y el constituyente han depositado en este nuevo actor del
sistema la confianza necesaria como para que éste pueda actuar con libertad y
eficiencia dentro de las labores que le han sido encomendadas. Dirigir la
investigación de los hechos de modo exclusivo significa que “ninguna otra persona
ni órgano puede asumirla ni interferir en su dirección”. El constituyente decidió de
manera clara e inequívoca entregar el monopolio investigativo del proceso penal al
Ministerio Público. En el proceso de dirección de la investigación del Ministerio
puede actuar ejerciendo potestades configuradas con elementos discrecionales, que
convocan a su estimación o juicio subjetivo (STC 1341 cc. 34 a 44) (En el mismo
sentido, STC 1394 c. 14, STC 1380 CC. 6 Y 7, STC 2680 c.16, STC 2702 c.14);
0000164
CIENTO SESENTA Y CUATRO
26

E.- El art. 186 CPP no entrega la tutela al imputado, sino a los Jueces para que
controlen el monopolio del Ministerio Público del avance del proceso penal.

11º. Que el artículo 186 del Código Procesal Penal relativo al control previo a la
formalización, constitucionalmente interpretado, no admite circunscribir su alcance a
la sola tutela del imputado. De esta manera, es un mecanismo que el legislador ha
otorgado al juez en miras a impedir que la aplicación de las normas relativas a la
formalización de la investigación confieran al Ministerio Público un monopolio
arbitrario del avance del proceso penal que afecte el derecho conferido a la víctima
por el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución (STC 138 c.18)(En el mismo
sentido, STC 2510 c.20, STC 2680 cc. 54 y 55);

F.- Las facultades de los Fiscales de investigar y formalizar no son actos


discrecionales

12º. Que, las facultades de investigar y, luego de formalizar, no pueden ser


entendidas como actos discrecionales y aislados, ya que forman parte y constituyen
la fase de iniciación del nuevo proceso penal. Por tal motivo, concurriendo los
presupuestos procesales que las sustentan, los fiscales tienen el deber de practicarlas
(STC 815 c.3);

G.- Principio de congruencia

G.1.- Derecho a defensa y principio de congruencia en el proceso penal

13º. Que, el Código Procesal Penal consagra un principio nodal del nuevo sistema
de procedimiento penal, cual es el denominado de congruencia, en cuya virtud el
imputado sólo podrá ser acusado por los hechos que se le hubieren atribuido en la
previa formalización de la investigación, con lo cual se satisface una medular garantía
del enjuiciamiento para el inculpado, toda vez que se evita, de ese modo, que éste
pueda ser sorprendido con imputaciones respecto de las cuales no ha podido
preparar probanzas de descargo ni ejercer a cabalidad sus posibilidades de defensa
(STC 1542 c.5);

G.2.- Formalización y principio de congruencia

14º. Que, la acusación, en el sistema procesal penal vigente, en cualquiera de sus


manifestaciones (es decir, incluso la que sea sostenida por el querellante ante la
pasividad o determinación contraria del Ministerio Público) debe necesariamente ser
precedida por la pertinente formalización y referirse a hechos y personas incluidos en
ella, para garantizar el legítimo ejercicio del derecho a defensa (STC 1542 cc. 5 y 6). El
nuevo proceso penal obedece a un preclaro sistema de principios reformadores y
adecuadores al moderno proceso penal comparado;
0000165
CIENTO SESENTA Y CINCO
27

G.3.- Relación del principio de congruencia con el debido proceso

15º. Que, un aspecto del debido proceso y una manifestación del principio
acusatorio es el deber de correlación o congruencia, el cual vincula al juez y su
potestad de resolver. El principio de congruencia puede definirse como aquel
elemento del debido proceso que obliga al juez a dictar una sentencia coherente con
la investigación penal, pudiendo fallar sólo respecto de los hechos y de las personas
materia de la acusación, asegurando de esta forma una investigación penal racional y
justa, así como una adecuada defensa jurídica. Una posible infracción a este principio
no podría verificarse si aún está pendiente la etapa procesal de fallo en la gestión
pendiente. Sólo con la dictación de la sentencia se puede determinar si ésta es o no
congruente con el requerimiento fiscal (STC 2314 cc. 12, 13 y 27);

IV.- PETICIONES DE LA REQUIRENTE

16º. Que, se invoca por la actora la vulneración de los artículos 83 de la Carta


Fundamental, en el sentido que la aplicación de las normas legales cuestionadas
importa que la víctima sea afectada en su derecho a exigir protección y
pronunciamiento judicial a través del legítimo ejercicio de la acción penal que le
reconoce la Constitución; del mismo modo se afectaría la garantía constitucional del
artículo 19 N°3, en el entendido que la no formalización adjunta al cierre de la
investigación implica que el querellante y la victima quedan sin medios para
preservar su acción penal; por lo que se infringe su garantía constitucional de acceso
a la justicia;

V.- ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL REQUERIMIENTO

17º. Que, la Constitución no contiene una norma expresa que defina con diáfana
claridad lo que la doctrina denomina “el debido proceso”, optando por garantizar el
derecho al racional y justo procedimiento e investigación, regulando, además, dos de
los elementos configurativos del debido proceso. En primer lugar, que toda sentencia
de un órgano que ejerza jurisdicción ha de fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. En segundo lugar, que corresponderá al legislador establecer las garantías
de un procedimiento racional y justo (STC 821 c.8) (En el mismo sentido, STC 2702
c.30);

18º. Que a juicio de quienes disentimos, el conflicto constitucional accionado en


autos no guarda relación, no obstante, lo desarrollado en la sentencia, con la mayor o
menor facultad que el sistema procesal penal le otorga a la víctima del delito. Ésta
puede “ejercer igualmente la acción penal” (artículo 83, inciso segundo, parte final,
de la Constitución), por lo que el sistema la dota de diversos instrumentos en todo el
contexto del proceso penal (presentar denuncia o querella; solicitar la realización de
diligencias de investigación y obtener pronunciamiento de éstas; oponerse a la
solicitud de sobreseimiento definitivo; oponerse a la suspensión condicional del
procedimiento; acusar de forma análoga o diversa a la pretensión fiscal; impetrar la
0000166
CIENTO SESENTA Y SEIS
28

dictación de medidas cautelares reales o personales; recurrir respecto de la sentencia;


entre otras).

La opción del legislador procesal penal chileno “fue coherente con la


Constitución. La acción penal privada vigente permite la actuación de un actor
particular que defiende un interés público –el que subyace a la creación del tipo penal,
antes definido por el legislador- pero que se acota a su interés privado. Así, a la
víctima se le dota de persecución penal, mas no de un poder público (Horvitz Lennon,
María Inés y López Masle, Julián, Derecho Procesal Penal Chileno, t. I., Editorial
Jurídica de Chile: Santiago de Chile, 2004, p. 288.)” (STC 5653, cº 15º, disidencia);

19º. Que el Tribunal Constitucional ha conocido en diversas oportunidades, vía


acciones de inaplicabilidad, impugnaciones al artículo 248, letra c), y en otras respecto
del 259, inciso final, ambas del Código Procesal Penal, la mayoría de ellos
desestimados ya sea por mayoría de votos, o en empate. Quienes suscribimos este
voto disidente reafirmamos dicha jurisprudencia que, estimamos, se aviene con la
Constitución y el modelo institucional que instaura la Reforma Procesal Penal vigente
en Chile desde el año 2000;

a. LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO SE DEBEN


INTERPRETAR A LA LUZ DE SU RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY,
LA QUE CONTIENE LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE INVESTIGAR LOS
HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS.

20º. Que, el Ministerio Público tiene la exclusividad de dirigir la investigación


penal, lo que además reviste una garantía de control judicial sobre la misma: ”…la
Constitución Política exige que la investigación efectuada por el Ministerio Público
sea racional y justa y que se ha convocado al legislador a garantizarla, es comprensible
que la exclusividad con que este organismo dirige la investigación penal, no impida
el control de sus actuaciones, sino que, por el contrario, requiera de mecanismos
legales de control que aseguren que la actividad persecutoria se someta a aquella
exigencia. Más aún, la consagración de la aludida exclusividad de la investigación
penal tuvo por objeto facilitar el control judicial y de otros organismos respecto de las
actuaciones del Ministerio Público. En efecto, como sostuvo la Ministra de Justicia de
la época, ”buscamos concentrar las funciones investigativas en un solo ente estatal,
con el objeto de que sea posible diseñar una política de persecución penal coherente
que responda a un conjunto único de criterios que resulten por lo tanto más fáciles de
controlar y fiscalizar por parte del Poder Judicial y de otros órganos llamados a
supervisar la labor de los fiscales, según se explicita en la reforma propuesta y, desde
luego, en el futuro Código de Procedimiento Penal. Todo lo anterior -o sea el conjunto
de mecanismos de fiscalización- no se logra si las facultades de investigación se
diseminan en diferentes entidades, con integraciones disímiles y con sistemas de
controles diferenciados”. Concluyendo que, por lo mismo, ”los diversos mecanismos
de control diseñados (…) entre ellos la existencia de jueces de control de instrucción
que acompañarán permanentemente al fiscal para velar por las garantías de las
0000167
CIENTO SESENTA Y SIETE
29

personas, lo cual nos parece fundamental en un sistema democrático, y que


actualmente también estamos impulsando en el régimen procesal penal, permiten
que, no obstante la exclusividad con que se reviste el Ministerio Público en materia
de investigación criminal, existan sistemas de revisión e impugnación ante los
órganos judiciales respecto de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.
Vale decir, si este último se ha excedido o ha cometido un acto arbitrario, podrá
recurrirse a través de las instancias correspondientes ante el Poder Judicial en contra
de dicha decisión, situación que es efectiva desde el punto de vista de la investigación
de los delitos, pero, al mismo tiempo, preserva las garantías de las personas. Por ello,
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual participaron Senadores
y Diputados integrantes de los respectivos organismos técnicos de ambas ramas del
Congreso, determinó -por las razones que acabo de explicar- la exclusividad de tal
decisión en el Ministerio Público.”(Senado, discusión particular, 3 de junio de
1997);(STC 1445 cc. 14°);

b.- FACULTADES PRIVATIVAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SON


DISCRECIONALES, PERO NO ARBITRARIAS.

21º. Que, las facultades privativas del Ministerio Público son discrecionales pero
no arbitrarias: ”…si bien el Código Procesal Penal ha otorgado al Ministerio Público
el ejercicio discrecional de diversas prerrogativas, ello no importa permitir la
arbitrariedad en su desempeño pues, como bien ha señalado este sentenciador, “esta
hipótesis se encuentra excluida por el conjunto de disposiciones contenidas en dicho
cuerpo legal y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que reglan
sus potestades y que establecen el control jerárquico y jurisdiccional de su actuación”
(sentencia Rol Nº 1.467);” (STC 1445 cc. 15°);

22º. Que, si bien la formalización de la investigación es una actuación que sólo toca
realizar al Ministerio Público, el legislador, con el fin de asegurar una investigación
racional y justa, ha establecido el control procesal de la investigación mediante la
intervención judicial y la participación del querellante en la investigación. En efecto,
el Código Procesal Penal permite, entre otros controles: a) Que el imputado y los
demás intervinientes en el procedimiento soliciten al fiscal todas aquellas diligencias
que estimen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, debiendo aquél
ordenar que se lleven a efecto las que estime conducentes. Incluso si el fiscal rechazare
la solicitud, se puede reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo
disponga la ley orgánica constitucional respectiva (artículo 183); b) Que el imputado
o los demás intervinientes puedan asistir a actuaciones y diligencias propias de la
investigación cuando el fiscal lo estimare útil (artículo 184); c) Que cualquier persona
que se considere afectada por una investigación que no se hubiere formalizado
judicialmente, pueda pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar sobre
los hechos que fueren objeto de ella, fijándole, incluso, un plazo para formalizarla
(artículo 186); d) Que los intervinientes en el procedimiento puedan ser citados a la
audiencia de formalización de la investigación, permitiéndoles también plantear
0000168
CIENTO SESENTA Y OCHO
30

peticiones en la misma (artículos 231 y 232); y e) Que el querellante particular pueda


oponerse a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, instando, en cambio,
por el forzamiento de la acusación (artículo 258) (Sentencia Rol Nº 1.244); STC 1445 c.
20°);

c.- FACULTADES EXCLUSIVAS DE DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SE


MATERIALIZAN EN EL PRINCIPIO DE EFICACIA, DONDE LA NUEVA
CONCEPCIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL FACULTA AL
MINISTERIO PÚBLICO EL CONDUCIR LA INVESTIGACIÓN DE FORMA
EXCLUSIVA.

23º. Que las facultades exclusivas de dirección de la investigación materializan el


principio de eficacia, la nueva concepción de la legalidad que introduce la reforma
procesal penal y la facultad de conducir la investigación de manera exclusiva: “…en
el proceso de dirección de la investigación el Ministerio Público puede actuar
ejerciendo potestades configuradas con elementos discrecionales, que convocan a su
estimación o juicio subjetivo.

En ese sentido, le corresponde ejercer la acción penal (artículo 166, CPP);


además, puede decidir sobre el archivo provisional en los términos del inciso primero
del artículo 167 del CPP; por otra parte, está facultado para no iniciar investigación,
de acuerdo al artículo 168 del CPP; asimismo, en los casos en que el hecho de que se
tratare no comprometiere gravemente el interés público, se autoriza a los fiscales a no
iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada (artículo 170, CPP); del mismo
modo, le corresponde al fiscal formalizar y decidir la oportunidad para la
formalización (artículo 230, CPP); en el mismo sentido, puede solicitar la suspensión
condicional del procedimiento (artículo 237, CPP); puede declarar el cierre de la
investigación (artículo 248, CPP); y puede formular acusación cuando estimare que la
investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado
contra quien se hubiere formalizado la misma (artículo 248, letra b), CPP).

Como se observa, estas facultadas materializan el principio de eficacia, la


nueva concepción del Principio de Legalidad que introduce la reforma procesal
penal y la facultad de conducir la investigación de manera exclusiva;

Dentro del marco de sus facultades investigativas, del monopolio que tiene
sobre la dirección de la investigación y de la discrecionalidad con la que puede actuar
en el proceso de investigación, es que el Ministerio Público está facultado para no
perseverar en la investigación. Dicha facultad es, una expresión más del rol que le
corresponde ocupar en el proceso penal; (STC 2680-14 c. 3° N°12°);

d.- EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROPIAMENTE TAL.

24º. Que el artículo 259, consagra principio nodal de la reforma procesal penal: el
principio de congruencia: “…, que a la letra dice: “La acusación sólo podrá referirse a
hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se
0000169
CIENTO SESENTA Y NUEVE
31

efectuare una distinta calificación jurídica”) tiene por objeto consagrar un principio
nodal del nuevo sistema de procedimiento penal, cual es el denominado de
congruencia, en cuya virtud el imputado sólo podrá ser acusado por los hechos que
se le hubieren atribuido en la previa formalización de la investigación, con lo cual se
satisface una medular garantía del enjuiciamiento para el inculpado, toda vez que se
evita, de ese modo, que éste pueda ser sorprendido con imputaciones respecto de las
cuales no ha podido preparar probanzas de descargo ni ejercer a cabalidad sus
posibilidades de defensa;

25º. Que lo razonado en el motivo precedente debe conducir a la conclusión de


que, en el sistema procesal penal vigente, la acusación, en cualquiera de sus
manifestaciones (es decir, incluso la que sea sostenida por el querellante ante la
pasividad o determinación contraria del Ministerio Público) debe, necesariamente,
ser precedida por la pertinente formalización y referirse a hechos y personas incluidos
en ella, que es precisamente lo que se señala por la norma impugnada. En
consecuencia, debemos entender que ésta no incurre en la discriminación arbitraria
de tratamiento entre el Ministerio Público y el querellante que pretende ver el
requirente, por lo cual la impugnación planteada deberá ser desestimada.

La conclusión antedicha no significa que, por el hecho de no haberse


formalizado la investigación por el fiscal a cargo del caso, los querellantes queden en
la indefensión al verse impedidos de llevar adelante la persecución penal contra el
querellado. En efecto, si bien la formalización es un trámite esencial del nuevo
proceso penal y su ejercicio responde a una facultad discrecional del Ministerio
Público, ésta no puede ser concebida en una dimensión omnímoda que sólo el fiscal
pueda decidir si la materializa o no, ya que el propio Código Procesal Penal ha
consagrado la posibilidad para el querellante de inducir dicha formalización, cuando
posee antecedentes suficientes que la justifiquen, por la vía de solicitar al juez de
garantía que le ordene al fiscal informar sobre los hechos que fueren objeto de la
investigación y, con el mérito de la misma, incluso fijarle un plazo para que la
formalice (artículo 186 del citado cuerpo legal);(STC 1542 cc. 5°,6° y 7°);

VI.- CASO CONCRETO Y SU IMPLICANCIA.

26°. Que el artículo 83 constitucional define al Ministerio Público como un órgano


autónomo y jerarquizado, cuya misión es la dirección exclusiva de la investigación de
los hechos constitutivos de delito, la participación de los involucrados o en el evento
la inocencia del imputado, lo cual redunda, en el ejercicio de la acción penal. Es más,
la Ley 19.640, en su artículo 3° consagra el Principio de Objetividad, de forma tal la
regla del artículo 248 letra b) del Código Procesal Penal fija la regla que una vez
cerrada la investigación el Fiscal podrá formular acusación, cuando lo estimare que
la investigación tiene fundamento para el enjuiciamiento, obligación que importa que
dicha determinación para formular la acusación escapa a la competencia de la
judicatura a fin de inmunizar la imparcialidad del juez y en el contexto del Principio
Acusatorio que ilumina el sistema procesal penal, vigente;
0000170
CIENTO SETENTA
32

27°. Que en nada afecta el texto constitucional el ejercicio exclusivo de investigar


los hechos punibles y la participación, como tampoco que el Ministerio Público para
ejercer la acción penal de manera que respete el Principio de Legalidad penal, sea
depositario del mandato de averiguar no sólo los hechos constitutivos de delito, sino
también aquellos que acrediten la inocencia del imputado;

28°. Que en esta cadena, tanto la decisión de acusar como la de no perseverar,


tienen idéntico fundamento, el cual consiste en que exista una investigación y que la
apreciación lleve a la conclusión de tener suficientes antecedentes para acusar en un
juicio, todo en virtud del mandato constitucional que le permite al Ministerio Público
dirigir la investigación;

29°. Que al confrontar las variables del Principio Acusatorio y el fin de separar la
función investigativa de aquella de naturaleza jurisdiccional, la revisión, la valoración
y la ponderación de los antecedentes emanados de la investigación nos conduce
indefectiblemente a la exclusividad en la dirección que la indagatoria de
imputaciones penales en la constitución quedó en manos del Ministerio Público;

30°. Que, del mismo modo, “imputar e investigar” los hechos punibles y la
participación se engarzan con el Principio Acusatorio el cual corre aparejado con el
derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial;

31°. Que la falta de prueba incriminatoria, genera el medio consagrado en el


artículo 248, letra c) del Código Procesal Penal, donde al evaluarse al tenor de lo
dispuesto en el artículo 19, N°3, de la Carta Fundamental invocándose tutela judicial
y control jurisdiccional del cometido del Ministerio Público, esta Magistratura ha
concluido de “la decisión de no perseverar como una salida autónoma del procesal
penal, que el Ministerio Público ejerce facultativamente y que no se integra por
elementos reglados y otros discrecionales, en todo caso, no autorizan la arbitrariedad”
(STC ROL N°2680-15 y 2858-15 de data junio de 2016);

32°. Que el estatuto de la víctima debe interpretarse en armonía con el conjunto de


derechos que el proceso penal atribuye a la víctima durante el desarrollo del
enjuiciamiento penal y además, en el proceso investigativo, entre los cuales destaca
la petición al Fiscal de aquellas diligencias pertinentes y útiles, para establecer la
verosimilitud de los hechos indagados, y en el evento de una negativa se podrá
reclamar al tenor del articulo 183 del Código Procesal Penal; asistir a actuaciones y
diligencias propias de la investigación según el artículo 184 del Código Procesal Penal
y las vías especiales de los artículos 186 y 257 del mismo cuerpo legal, en el sentido
de poder ejercer el derecho a asistir e intervenir en las distintas instancias y la solicitud
de reapertura de la indagatoria a fin de realizar diligencias;

33°. Que junto a lo anterior, también es dable entender que la falta de


formalización en los términos del artículo 229 del Código Procesal Penal consagra que
se encuentra en manos del Ministerio Público la comunicación que dicho precepto se
0000171
CIENTO SETENTA Y UNO
33

refiere lo cual esta en concordancia con la norma del artículo 83 de la Constitución y


su indagación de los delitos en forma exclusiva. Esta Magistratura en los Roles Nos.
458 y 1001, en virtud del control preventivo de constitucionalidad de sendas reformas
legales se estableció que era el deber de un funcionario del Ministerio Público y en
ejercicio de sus actuaciones que ambos actos jurídicos procesales, llámense
investigación y formalización, son actos exclusivos del órgano persecutor. Esta
última circunstancia, además, aparece reforzada en el artículo 232, inciso final del
Código Procesal Penal;

34°. Que no es posible mediante el arbitrio de la inaplicabilidad cuestionar el


sistema acusatorio, teniendo al trasluz el sistema inquisitivo, tratándose en el caso
concreto de una causa iniciada por querella presentada por la requirente por el delito
de abuso sexual impropio. La investigación que tuvo lugar en este caso, se refiere,
habría cubierto todos los aspectos relacionados con el hecho denunciado, fue cerrada
y se requirió audiencia para comunicar la decisión del Ministerio Público de no
perseverar, oportunidad en que el Juez de Garantía tuvo por comunicada la decisión,
desestimándose el forzamiento de la acusación, ejerciéndose de parte de la
querellante un recurso de apelación, Rol IC N° 4196-2020 Penal, de la Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago, cuya vista se encuentra suspendida;

35°. Que en tal secuencia de hechos, no es posible advertir que estemos en presencia
de vicios de inconstitucionalidad, teniendo en consideración que, según reza de los
antecedentes de la causa y de los alegatos efectuados en estrados, la imputación de la
querellante tiene únicamente como fundamento de la pretensión punitiva un informe
realizado por una psicóloga particular, el cual contendría conclusiones ambiguas, sin
que los antecedentes de la investigación las hayan corroboren, teniendo, además, en
consideración que los informes en el marco de un peritaje particular no revisten las
características de imparcialidad y objetividad exigidos, por cuanto los querellante no
están sujetos a los principios de objetividad en la generación de los antecedentes de
carácter investigativos. Todo ello, en atención a los graves perjuicios que pueden
ocasionar imputaciones de este tipo con antecedentes que no son suficientes en causas
de esta naturaleza, junto a la eventual victimización secundaria de las víctimas, que
exigen del Ministerio Público una especial cautela;

VII.- CONCLUSIÓN.

36°. Que atendido lo razonado previamente, no resulta pertinente aceptar las


razones y motivaciones planteadas en el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad deducido a fojas 1 y siguientes, circunstancias que llevan a los
disidentes a desechar la acción impetrada en la presente causa.
0000172
CIENTO SETENTA Y DOS
34

PREVENCIÓN

El Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR concurre a la sentencia previniendo


lo que sigue:

1°. Que, la jurisdicción constitucional se erige como una garantía fundamental


para la existencia de un Estado Constitucional de Derecho, por lo cual las sentencias
que emanen de su seno producen en todas las autoridades públicas la obligación de
cumplirlas y hacerlas cumplir. De modo que, la autoridad que infringe dicha
obligación vulnera lo dispuesto en el artículo 6° de la Carta Fundamental.

2°. Que, en razón de lo anterior, corresponde que el órgano persecutor -parte


requerida- realice todas aquellas diligencias necesarias para dar cumplimiento a la
sentencia de estos autos constitucionales, en el entendido que, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 83 constitucional, le corresponde dirigir en forma exclusiva la
investigación de la causa en que incide la presente sentencia.

3°. Que, el Ministerio Público es el órgano constitucional que ha comunicado,


en la gestión judicial pendiente ante el juez de garantía, la decisión de no perseverar
en el procedimiento. Esta decisión tiene como fundamento jurídico el artículo 248 letra
c) del Código Procesal Penal, disposición legal impugnada en el requerimiento, el cual
se acogerá, declarándose la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma
jurídica citada en el caso concreto.

Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL (Presidenta); la


disidencia, el Ministro señor NELSON POZO SILVA, y la prevención, el Ministro señor
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 9266-20-INA

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta,


Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.
0000173
CIENTO SETENTA Y TRES
35

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores
Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la emergencia sanitaria existente en el País.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga


Meza.

María Luisa Firmado digitalmente por


María Luisa Brahm Barril

María Firmado digitalmente


por María Angélica
Brahm Barril Fecha: 2021.01.21
[Link] -03'00'
Angélica Barriga Meza
Fecha: 2021.01.22
Barriga Meza [Link] -03'00'

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