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Estrategias de Vinculación Societaria

Este documento describe diferentes tipos de vinculaciones societarias como concentraciones empresariales, holdings y carteles. Explica que las vinculaciones pueden darse a través de estructuras societarias u contractuales, y los elementos característicos de cada una.

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Estrategias de Vinculación Societaria

Este documento describe diferentes tipos de vinculaciones societarias como concentraciones empresariales, holdings y carteles. Explica que las vinculaciones pueden darse a través de estructuras societarias u contractuales, y los elementos característicos de cada una.

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UNIDAD 17

PUNTO 46. VINCULACIONES SOCIETARIAS

CONCEPTO. Las sociedades no son entes aislados, sino que se relacionan entre sí, pues muchas
sociedades (o empresas) para llevar a cabo determinados emprendimientos y concretar sus
objetivos con el fin de obtener importantes ventajas, precisan unirse, agruparse, aliarse, lo cual les
permite por ejemplo concentrar capitales para financiar grandes proyectos, racionalizar y unificar sus
fuerzas productivas, reducir sus costos de producción, ampliar el mercado para sus productos, etc.

CONCENTRACION EMPRESARIA. Es el fenómeno por el cual dos o más empresas convienen unir
esfuerzos y capitales para obtener un beneficio común.

Se da esencialmente por la globalización, pues algunas sociedades no pueden resistir el avance de


la gran empresa, y no les queda otra que ser absorbidas (fusión o escisión), por cuestión estratégica,
de organización y mercado, porque si no puede perder competitividad, autonomía del mercado,
puede quebrar etc.

FINALIDAD. La concentración económica tiene la finalidad de favorecer y crear condiciones de


producción, distribución, comercialización para ofrecer más y mejores bienes en el mercado,
consolidar y mantener el producto en una determinada área para que la competencia sea restringida
o eliminada, obtener ganancias liquidas y realizables, tener mínimos costos, lograr una mejor
posición en el mercado y obtener mejores resultados.

Los elementos característicos en la concentración económica es la conducción, es decir, hay alguien


que dirige, la integración y el poder de control.

COLABORACION VS CONTROL, DOMINACION O SUBORDINACION. La concentración


empresaria puede darse en dos sentidos:

1. SENTIDO DE COLABORACIÓN O COOPERACIÓN. Las empresas mantienen cierta


autonomía funcional y están en pie de igualdad, sin subordinarse a ninguna de las sociedades que
participan en el fenómeno de la concentración.

2. SENTIDO DE CONTROL, DOMINACIÓN O SUBORDINACIÓN. ¿Qué es el control? Es el


señorío, el poder real otorgado por relaciones contractuales o societarias donde quien detenta el
control, de forma organizada direcciona al grupo económico.

Todas las empresas agrupadas se someten a una dirección unificada, prevaleciendo el dominio de la
más fuerte que da órdenes tendientes a lograr determinados resultados y decidiendo sobre la otra,
ya sea como consecuencia de la tenencia del paquete accionario o de las relaciones particulares.

DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS. En el primero hay una verdadera colaboración, donde
aparece el concepto de “affectio societatis”, es decir, a la sociedad le interesa integrar ese
agrupamiento con el fin de obtener mejores resultados, ya que, la sociedad que produce algo le
interesa que la otra empresa lo distribuya de la mejor manera, y quizás hay otra empresa que puede
ofrecer mejor los productos en determinados lugares.

En el supuesto de control, tenemos una subordinación, es decir, hay una decisión unificada de una
sociedad que decide lo que va a hacer la otra sociedad, y de qué manera va a responder, porque
1|Página
existe un verdadero control. Acá metemos el concepto de control externo e interno, establecido en
nuestra propia ley en el art.33.

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL. Hay concentración empresarial cuando:

1. CON PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Dos sociedades o más se fusionan


unificándose en una misma empresa que se va a hacer más fuerte en el mercado, va a optimizar
recursos y obtendrá mejores dividendos.

2. SIN PÉRDIDA DE PERSONALIDAD JURÍDICA. Las sociedades mantienen sus


personalidades jurídicas, pero están vinculadas por unificación de criterios a través de negocios en
particular, adoptando mecanismos para que el producto se abarate y llegar a un determinado lugar.

TECNICAS SOCIETARIAS Y TECNICAS CONTRACTUALES.

Existen diferentes modalidades o técnicas al momento de llevar a cabo alianzas entre empresas.

TÉCNICAS Son aquellas en las que dos o más sociedades (o empresas) se


SOCIETARIAS vinculan bajo una forma societaria, ya sea:
(AGRUPACIONES Participando 1 dentro de la otra. (arts. 31 a 33)
CON ESTRUCTURA Constituyendo una nueva sociedad entre las 2 (fusión propiamente
SOCIETARIA) dicha).
SE APLICA  LGS
Ejemplos:
Grupo industrial compuesto por empresas con actividades económica idénticas,
complementarias o conexas que están sometidas a una dirección económica única.
Los grupos financieros, dirigidos por una sociedad cuyo objeto es puramente financiero y
gracias a esa participación va a controlar a los integrantes del grupo (sociedades holding).
Esta el grupo personal, es un conjunto de sociedades que su unidad de decisión es el
producto de una comunidad de dirigentes.

Son aquellas a través de las cuales dos o más empresas se agrupan o


vinculan por medio de un contrato, con la finalidad de aliarse para
hacer uno o varios negocios concretos
TÉCNICAS Tipos:
CONTRACTUALES Acuerdos de no concurrencia: coordinan su actuación y de esta forma
(ESTRUCTURAS eliminan la competencia.
CONTRACTUALES DE Contratos asociativos: son contratos de organización que establecen
AGRUPACIÓN) una relación de colaboración entre dos o más partes, que tengan una
SE APLICA CCCN finalidad común, pero sin llegar a configurar un sujeto de derecho.
Contratos de integración: a través de los cuales una o varias
sociedades (que pertenecen a un grupo) se someten al dominio de
otra, logrando una dirección unificada.

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FORMAS JURIDICAS UTILIZADAS PARA LAS VINCULACIONES SOCIETARIAS.

1. HOLDING

Tienen por finalidad ser tenedoras o poseedoras de acciones representativas de un capital social
significativo, que permite el control y la gestión de la sociedad, de la cual es controlante.

Hay una sociedad matriz, y otras sociedades, que de alguna manera tienen una dirección unificada.

Las sociedades holding o controlantes, son las que van a decidir las cosas más importantes que le
van a suceder a esas sociedades.

El elemento más importante es el de control, ya que, las sociedades holding son tenedoras de
paquetes accionarios (para la toma de decisiones).

Hay sociedades holding que son meramente inversoras, o sea, tienen participación de acciones,
pero lo único que quieren es que finalice el ejercicio para obtener ganancias.

CLASIFICACIÓN.

1. HOLDING PURAS. Son las sociedades que detentan paquetes accionarios suficientes para
mantener las decisiones en el órgano de la sociedad. Son las que tienen el control.

2. HOLDING IMPURAS. Solo tienen acciones que representan un capital social, pero que no
son tenedoras de un paquete accionario, es decir, solo son inversoras.

¿Una sociedad holding puede detentar el 100% del capital de una sociedad? Antes de la reforma no
podían controlar más del 99% de una sociedad matriz, porque la unipersonalidad no era factible. Hoy
en día y luego de la reforma esto podría ser posible.

2. TRUST

Varias empresas se subordinan en una dirección única, con el propósito de dominar el mercado e
imponer precios y condiciones de venta, las empresas intervinientes pierden personalidad jurídica.

3. CARTEL

Convenio entre varias empresas del mismo ramo, conservan su independencia jurídica, y acuerdan
desarrollar sus actividades en el mercado bajo una forma común, por ejemplo, igualdad de precios,
repartirse territorios, etc. dominaban bastas áreas de la economía con el objeto de eliminar o reducir
la competencia.

Tanto el Trust como el Cartel dominaron muchos años la economía norteamericana, el estado tuvo
que intervenir a través de la ley “Sherman Antitrust Act of 1890”, estableció limitaciones a la
participación accionaria de una sociedad en otra, y esencialmente, estableció normas o reglas claras
de mercado, para evitar las evitar las conductas monopólicas de determinados grupos
empresariales.

Las normas de esa ley de 1890 se aplicaron en toda la economía, porque es muy importante que sea
el propio mercado el que establezca los precios, en función de los costos, del rendimiento, y que no
sea uno solo el que coloca el precio.

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PARTICIPACIONES SOCIALES. NOCION. LIMITES – ART 31

Ninguna sociedad excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión (son
las sociedades holding, aquellas que tienen por objeto invertir, es decir mantener o ser tenedor de
acciones representativas de un capital social que en muchas ocasiones se puede manifestar a través
del control de la sociedad, por lo tanto se vería afectado su objeto) puede tomar o mantener
participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad del
capital social y de sus reservas legales.

Se exceptúa el caso en el que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en


acciones o por la capitalización de reservas.

Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas en la ley 18.061.

Las participaciones, sea en parte de interés, cuotas o acciones, que excedan de dicho monto
deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance
general del que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la
sociedad participada, dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general.

Sanción: el incumplimiento en la enajenación del excedente produce la perdida de los derechos de


voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que lo enajenen
dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación del balance.

Lo que se intenta proteger el capital de la sociedad participante y por ende la consecución de su


propio objeto social. Si una sociedad está participando en otra por sobre esos límites, hay alguien
que está ejerciendo una influencia dominante. Si bien hay una sanción de la ley, lo cierto es que hay
un control de hecho ejercido en esa sociedad.

Entonces, la sanción que establece el artículo es ineficaz cuando se trata de grupos societarios
porque supuestamente hay una influencia de uno sobre el otro, con lo cual esto no va a tener una
sanción práctica, no se va a producir.

PARTICIPACIONES RECIPROCAS- ART. 32.

Están prohibidas. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante


participaciones reciprocas, aun por personas interpuestas.

SANCIÓN. La infracción a esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los
fundadores, administradores, directores y síndicos.

Dentro del término de 3 meses deberá procederse a la reducción del capital indebidamente
integrado, quedando la sociedad en caso contrario, disuelta de pleno derecho.

Lo que se pretende es evitar utilizar “capital aparente”, porque las participaciones reciprocas llevan a
la confusión patrimonial.

Lo que dice la ley es que no podemos tener dos sociedades con un solo capital social, porque al
capital lo rigen ciertos principios (el capital es único, invariable, salvo aumento o reducción del
capital, es indivisible e intangible y es la prenda común de los acreedores).
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Si se constituye dos sociedades con un mismo capital indirectamente se perjudica a los acreedores
de una u otra sociedad, por ello no podemos constituir una sociedad de esa manera, tanto
originariamente (cuando se crea otra sociedad con ese mismo capital) como sobreviniente (donde se
está asignando parte del capital de una sociedad para ingresar a otra sociedad, generando una
participación en otra sociedad con un capital ficticio).

PARTICIPACIÓN EN LA CONTROLANTE- ART. 32 IN FINE

Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por
esta por un monto superior, según balance, al de sus reservas, excluida la legal.

Las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenados
dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción.

SANCIÓN. El incumplimiento será sancionado conforme al art. 31.

SOCIEDADES CONTROLANTES Y VINCULADAS. CARACTERIZACION Y REQUISITOS.

A través de la ley 22903 la ley de sociedades modifica el art 33 incorporando el concepto de control
externo. La ley 19551 (LCQ) previó en el art 165 la extensión de la quiebra para los supuestos de
que una persona que ejerza el control sobre una sociedad (la quebrada) hubiese efectuado actos a
título personal o hubiese dispuesto bienes como propios en fraude a los acreedores.

La LSC generó una normativa que mencionaba al control y lo fiscalizaba al control interno, es decir a
aquel control que se ejerce dentro de la sociedad para manifestar la voluntad del ente social.

Con la ley 22.903 se produce la incorporación del control externo, con lo cual el control de la
sociedad no necesariamente se va a dar por aspectos que tienen que ver con tener acciones
suficientes o acuerdos o sindicación de acciones para mantener la voluntad social, sino que se
establece un concepto más amplio, no exclusivamente a esto, creándose la alternativa del control
externo.

1. SOCIEDADES CONTROLANTES – ART. 33 1ER PÁRRAFO

Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por
intermedio de otra sociedad a su vez controlada:

a. Posee participación en la sociedad controlada, por cualquier título que le otorgue los votos
necesarios para formar la voluntad social de esta en las reuniones sociales o asambleas ordinarias.

b. También es aquella que ejerce una influencia dominante como consecuencias, cuotas o
partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre ambas.

Entonces, la sociedad controlante puede ejercer sobre la sociedad controlada dos clases de control y
puede hacerlo en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada:

CONTROL DE DERECHO INTERNO- ART. 33 INC. 1. Cuando la sociedad controlante posee


participación en la sociedad controlada, por cualquier título* que le otorgue los votos necesarios para
formar la voluntad social de estas en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Se refiere a
todas las sociedades no solo a las sociedades por acciones.

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Cuando hablamos de control de una sociedad estamos hablando de que a través de esa relación
detentamos cantidad suficiente de cuotas o acciones representativas del capital social que le
permiten al sujeto formar la voluntad social del ente, es decir, prevalecer en las asambleas ordinarias
o donde se toman las decisiones de la vida de la sociedad. Por ello, el concepto reducido es siempre
que exista el capital suficiente para mantener la voluntad en esa sociedad.

Algunos dicen que para que exista un verdadero control es necesario tener participación suficiente
para formar la voluntad social en las asambleas extraordinarias porque en ella se puede hacer una
modificación sustancial de objeto. Pero ya hay un control de una sociedad cuando se tiene la
participación suficiente para manifestar la voluntad social del ente en las asambleas ordinarias.

POR CUALQUIER TÍTULO. No es necesario que esta se dé por el derecho de voto que es propia de
los socios, también puede darse a través de la sindicación de acciones.

CONTROL DE HECHO O EXTERNO- ART. 33 INC. 2. Cuando la sociedad controlante ejerce una
influencia dominante sobre la sociedad controlada:

- Como consecuencias de acciones, cuotas o partes de interés poseídas: la influencia


dominante es por vía jurídica.

Para que una sociedad ejerza el control sobre otra no siempre será necesario que esta tenga la
mayoría de las acciones, cuotas o partes de interés. La sociedad controlante influye en la otra,
aunque tenga una participación minoritaria, cuando los demás participantes están divididos y
dispersos o como ocurre en la actualidad en las grandes sociedades por acciones en donde el
público inversor, a diferencia de los socios accionistas, se desinteresan de la vida interna de la
sociedad. Es por ello que para formar la voluntad social no es necesario alcanzar el 51% del total
posible de votos, sino el 51% de los votos de los socios que toman parte y concurren a las
asambleas o reuniones, es decir que se trata de más de la mitad de los votos totales que pueden
emitirse para resolver los temas ordinarios de gobierno de la sociedad.

- O por los especiales vínculos existentes entre ambas: la influencia dominante emerge de las
relaciones contractuales y otros vínculos ejercidos directamente por una sociedad sobre otra, no por
una vinculación societaria.

Por ejemplo, puede ser un contrato de suministro, donde una sociedad se encargue de la distribución
de los productos o mercaderías y si la sociedad controlante no le entrega los productos para que
este los distribuya no va a poder cumplir con el objeto, con lo cual nos encontraríamos con una
vinculación contractual.

También se da cuando se compran productos a una determinada empresa, sonde se dan


vinculaciones de naturaleza extracontractual y también cuando existan determinados
administradores que tienen vínculos o relaciones promiscuas con quien efectúa las veces de
controlante. Hay muchos hechos que pueden describir el control externo, es meramente enunciativo,
amplio, porque se puede manifestar de distintas maneras.

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ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE. RESPONSABILIDAD. En principio el solo control o
dominación de una sociedad sobre otra no es antijurídico, pues las sociedades controlantes no están
prohibidas sino permitidas, pues la ley las contempla, de hecho, la ley habla de sociedades holding.

Sin embargo, a veces nos encontramos antes situaciones de abuso de la posición dominante, las
cuales si generan responsabilidad para la sociedad controlante. El art. 54 establece tres casos de
abuso de posición dominante por parte de la controlante, con sus respectivas consecuencias:

- El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la


controlen constituyen a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar
compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios: la controlante
(persona física o jurídica), valiéndose de su posición dominante, genera un perjuicio a la sociedad,
ya sea actuando con mala fe a fin de perjudicar a la sociedad controlada o de beneficiarse a expensa
de ella (dolo); o por negligencia (culpa).

- El socio o controlante que aplicara los fondos (bienes) de la sociedad a uso o negocio de
cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las
pérdidas de su cuenta exclusiva.

INOPONIBILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA. La actuación de la sociedad que encubra la


consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público
o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros se imputará directamente a los socios o
controlantes que la hicieron posible (como si a esos actos lo hubiera realizado ellos mismo), quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

2. SOCIEDADES VINCULADAS – ART. 33 2DO PÁRRAFO

Dos sociedades están vinculadas cuando una de ellas participa en más del 10% del capital de otra.

La sociedad que participe en más del 25% del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que en
su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho. (son meras comunicaciones como
consecuencia de haber descubierto que estamos participando de una sociedad)

Se trata de una participación, no ya en los votos, sino en el capital social. La relación que se crea es
una relación reciproca de vinculación que tiene como efecto principal el deber de reflejar ciertos
datos en forma especial en los estados contables.

DIFERENCIA CON LAS SOCIEDADES CONTROLADAS. A diferencia de los supuestos de control,


la sola vinculación no importa la sujeción de la voluntad social de un ente respecto del otro. Es decir,
en las sociedades vinculadas lo que se da es una participación en el capital de una sociedad por
otra, superior al 10% del capital total de aquella y que por lo tanto no afecta la voluntad social de la
misma, cosa que, si ocurre en las sociedades controladas que están sujetas a la voluntad social de
la sociedad controlante, ejerciendo tanto control interno como externo, por ejemplo, ser su principal
suministrador de insumos, materias primas, créditos, etc. Todo esto se traduce en un poder efectivo
de dirección en los asuntos sociales. Parece ser que sociedades vinculadas es el estadio anterior al
control, puede que existan sociedades vinculadas pero que no haya control y que, posteriormente,
en función de los negocios puedan adquirir el control de la sociedad.

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PUNTO 47. CONSORCIOS Y JOINT VENTURES

CONTRATOS ASOCIATIVOS

GENERALIDADES. Antes de la ley 22.903 el derecho argentino carecía de normas que regularán
los agrupamientos de sociedades, por lo que en la práctica se los disimulaba dentro de alguno de los
tipos previstos en la ley de sociedades, por medio de un contrato innominado previsto por art.1197
del Código de Vélez con el riesgo de que la cuestión fuera interpretada por los tribunales como una
sociedad irregular o de hecho.

Los contratos de colaboración empresaria podían asumir tantas formas como lo permitía el art.1197.
y cuando se acudía a una figura societaria, lo normal era escoger una sociedad por acciones, lo que
implicaba un formalismo excesivo y una solución para la cuestión externa, mas no una adecuada
regulación de las relaciones internas entre los colaboradores cuyo vinculo no se correspondía con el
de los socios de una sociedad.

La colaboración empresarial en la ley 22.903: Con la sanción de la ley 22.903 se regularon


expresamente dos figuras contractuales que ya se venían vislumbrando en el derecho comparado.
La primera es la agrupación de colaboración empresarial. La segunda es la unión transitoria de
empresas. La ley 26.005 introdujo además los consorcios de cooperación.

Estas tres figuras constituyen formas contractuales mediante las cuales las sociedades o personas
físicas pueden reunirse para alcanzar finalidades empresariales comunes y optimizar los beneficios
de una actividad mediante el esfuerzo común y coordinado entre empresas sin llegar a constituir una
nueva sociedad.

CONCEPTO DE CONTRATOS ASOCIATIVOS ART. 1442. CCCN. Se pueden definir como


contratos plurilaterales de organización celebrados entre dos o más empresarios a los fines de
realizar uno o varios negocios comunes. Es un agrupamiento de empresas que se organiza en una
estructura complementaria destinada a auxiliar la economía de las empresas coligadas sin que éstas
pierdan su individualidad económica y jurídica.

Lo hacen bajo una única dirección con lo cual facilitan la gestión como también marca los fines
inmediatos y mediatos y distribuye los medios para su consecución. Es una relación de hecho entre
las mismas que se formaliza por medio de un acuerdo escrito de carácter contractual, de

NATURALEZA JURÍDICA. Los contratos asociativos resultan en su origen acuerdos de tipo


contractual colectivo y de organización. Los contratos asociativos no constituyen sociedades ni son
sujetos de derecho, de lo que emana su carácter contractual, Y su ausencia de personalidad jurídica.

Se separan de los contratos de cambio o bilaterales creados en general a partir de una relación
bilateral. Estos contratos nacen a partir de ello de una nueva categoría con vocación de pluralidad de
partes, porque los contrayentes se obligan a realizar prestaciones y a colaborar con una finalidad
común. Pero sin dejar de lado su propia actividad.

Pese a que son varios los institutos susceptibles de ser incluidos dentro de las formas asociativas, el
CCyC adopta 4:

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- Negocios en participación

- Agrupaciones de colaboración

- Uniones transitorias

- Consorcios de cooperación

CONCEPTO DE CONTRATO ASOCIATIVO. Se califica de asociativo a aquel contrato que establece


una relación de colaboración entre las partes con una comunidad de fines pero que no configuran un
sujeto de derecho.

Son contratos de organización que establecen vínculos de coordinación entre las partes, pero no
configuran una persona jurídica como si lo hace el contrato de una sociedad.

REGLAS COMUNES A LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS. Son reglas comunes a los contratos
asociativos, las siguientes:

1. PLURILATERALIDAD DE LOS CONTRATOS – 1443. La nulidad que afecte el vínculo de


una de las partes no se propaga a los restantes. Ni el incumplimiento de una parte puede generar
derecho de la otra a suspender el cumplimiento de su obligación, excepto que la prestación
comprometida por la parte afectada por la nulidad del vínculo o la incumplidora sea esencial para la
ejecución del contrato.

2. SE ESTABLECE LA LIBERTAD DE FORMAS – ART. 1444. Sin embargo, esa libertad


alcanza únicamente a los negocios en participación y a los contratos asociativos atípicos ya que, las
agrupaciones de colaboración. Art.1455, las uniones transitorias 1464, y los consorcios de
cooperación art.1473, deben exteriorizarse a través de un instrumento público o privado con firma
certificada de notario.

3. REPRESENTACION. Es posible que las partes del contrato actúen a través de un


representante común pero los partícipes no van a otorgar una representación orgánica, sino que es a
través de mandatos. No se aplica la teoría del órgano, sino la del mandato.

4. INSCRIPCION. La inscripción en el contrato en el registro que corresponda en los


supuestos que se lo exige es meramente declarativa. Tienen efecto desde su concertación.

5. PUBLICIDAD. La exigencia de publicidad es para que devengan los mismos oponibles a


terceros interesados de buena fe.

CONTRATOS ASOCIATIVOS TIPICOS Y ATIPICOS. Los contratos asociativos típicos son:


agrupación de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación.

Pero el art 1444 CCCN dice que los particulares tienen la libertad de configurar estos contratos con
otros contenidos. Uno se puede ceñir a un contrato típico, y si no puede buscar una figura asociativa
con otro contenido (contrato atípico).

La doctrina señala que puede llegar a darse una confusión entre una sociedad irregular (sección IV)
con un contrato asociativo atípico.

9|Página
Por ejemplo, si estamos frente a un contrato de colaboración será regido por la normativa prevista
para ellos en el CCCN, pero, cuando se hace un contrato asociativo que no tiene una norma
específica a la cual amoldarse, sino que proviene de la autonomía de la voluntad, puede que sea un
sujeto de derechos. Como consecuencia de encasillarlo como sujeto de derechos puede producir
ciertos efectos, como el pedido de quiebra, cosa que no sucede con los contratos asociativos. Por
eso siempre se trata de encasillar de la mejor manera y más clara posible, de lo contrario podría
llevar a consecuencias indeseables.

1. NEGOCIO EN PARTICIPACION

CONCEPTO. Es el contrato en virtud del cual varias partes se ponen de acuerdo, en realizar una o
más operaciones determinadas, para lo cual realizan aportes comunes y designan un gestor para
que se vincule con terceros.

Las partes se mantienen ocultas, lo que implica que no tienen acción contra terceros con los que el
gestor se obligue ni estos respecto de ellos, salvo que se exteriorice la apariencia de una actuación
común. Art.1450

Debido a que el gestor actúa en interés de los partícipes del negocio, éstos tienen el derecho de
información y el gestor debe rendirles cuentas de su gestión. Art.1451

En cuanto a la responsabilidad del gestor este responde ilimitadamente por las deudas contraídas
con terceros. Y si fueron varios los gestores solidariamente. Art.1449.

En cambio, las partes limitan su responsabilidad al valor de su aporte. Art.1452.

Libertad de formas solo en el negocio en participación.

El negocio en participación no quiebra, por no ser sujeto concursable. Quien eventualmente quiebra
es el Gestor.

2. AGRUPACIONES DE COLABORACION – ART 1453

CONCEPTO. Se caracteriza a la agrupación de colaboración como el contrato en virtud del cual las
partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas
fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales
actividades.

La organización común se estructura con aportes que realizan las partes que constituyen el llamado
fondo común operativo y ellas no deben inexorablemente tener una organización con actividad
económica activa, es decir, empresas. Sino que a partir de este contrato pueden iniciar las
actividades.

El contrato puede abarcar únicamente determinadas fases de la actividad de las partes y no toda la
actividad de ellas. Ej.: en la instalación de un centro de control de calidad de productos, laboratorio.
Un productor minero se vincula con otros productores de ese sector con la finalidad de crear su
propio sistema de logística para abaratar costos. Otro ejemplo es un call center.

10 | P á g i n a
Se dice que este contrato tiene una teleología mutualista, pues las partes no tienen una finalidad de
lucro directo sino indirecto. La organización común se establece para que las partes obtengan un
lucro en sus propias actividades económicas. (Art.1454)

Contenido y forma del contrato – 1455 CCCN:

a- El objeto de la agrupación
b- Su duración, que no puede superar los 10 años
c- La denominación de la agrupación
d- El nombre, razón social o denominación. El domicilio y datos de inscripción
registral del contrato o del estatuto o de la matriculación o individualización
en su caso de cada uno de los partícipes
e- Constitución de un domicilio especial
f- Obligaciones asumidas por las partes, las agrupaciones debidas al fondo
común operativo y el modo de financiar las actividades comunes
El contrato g- Que cada contratante ha de tener en las actividades comunes y en sus debe
contener: resultados ver
h- Reglas de administración, representación y contralor
i- Casos de separación y exclusión
j- Requisitos de admisión de los nuevos participes
k- Sanciones por incumplimiento de obligaciones
l- Las normas para la confección de los estados de situación.

INSCRIPCION. El contrato debe inscribirse por instrumento público o privado con firma certificada e
inscribirse con meros efectos declarativos

RESOLUCIONES. Las decisiones tendientes a la ejecución del objeto de la agrupación se adoptan


por mayoría absoluta de las partes, salvo pacto en contrario.

En cambio, las resoluciones que impliquen la modificación del contrato requieren unanimidad de las
voluntades de las partes. Pero estas resoluciones son impugnables con fundamento en la violación a
la ley o el contrato, dentro de un plazo de caducidad de 30 días.

La acción debe estar dirigida contra todos los miembros de la agrupación y ante el tribunal del
domicilio constituido en el contrato. (Art.1456)

ADMINISTRACION. ESTADO DE SITUACION. La administración de la organización común está a


cargo de una o varias personas humanas que pueden designarse inicialmente en el contrato o con
posterioridad por resolución de los integrantes de la agrupación.

Si la administración fuera plural la actuación puede ser conjunta o indistinta. En caso de silencio de
las partes, se entiende que los administradores pueden actuar indistintamente. Y como esa
actuación es en interés ajeno son aplicables las normas dispuestas para el contrato de mandato
(art.1456)

El titular de la administración además de llevar los libros contables habilitados para la agrupación,
dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio anual debe confeccionar un estado de situación de
la agrupación y someterlo a la decisión de sus integrantes.

11 | P á g i n a
FONDO COMÚN OPERATIVO – ART.1458. Las contribuciones de las partes al momento de
celebración del contrato como los bienes que con ella se adquieran, constituyen el llamado fondo
común operativo.

Los bienes integrantes del fondo deben mantenerse indivisos y se establece una limitación de
responsabilidad en cuanto a ellos, por lo que se encuentran sustraídos del poder de agresión de los
acreedores de los partícipes respecto de las obligaciones extrañas a la agrupación.

RESPONSABILIDAD – ART.1459. Los partícipes responden ilimitada y solidariamente por las


obligaciones concertadas a través del administrador representante en nombre de la agrupación de
colaboración. Es subsidiario, pues antes de que los acreedores agredan el patrimonio de los
partícipes deben atacar primero el fondo común operativo. (Responden como en la colectiva)

EXTINCION. RESOLUCION PARCIAL. Sin perjuicio de las causas de extinción que las partes en
ejercicio de la autonomía de la voluntad hubieran estipulado, el contrato se extingue por:

1. Resolución unánime de los participes

2. Vencimiento del plazo de duración

3. Cumplimiento del objeto del contrato o imposibilidad sobreviniente de satisfacerlo

4. Por reducción a uno el número de los miembros debido a la naturaleza contractual

5. Por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participe. A menos que el contrato


prevea la continuación o que los demás participes lo decidan por unanimidad

6. Por decisión firme de la autoridad competente que resuelva que el objeto o actividad de la
agrupación constituyen prácticas restrictivas de la competencia. Art. 1461

Se puede excluir a uno de los participación de la agrupación por decisión unánime de las restantes
partes. Esta resolución parcial debe fundarse en el incumplimiento obligacional habitual o grave o en
la afectación de normas funcionamiento. (Art.1462, primer párrafo)

Cuando la agrupación está compuesta solamente por dos participes, la parte cumplidora puede
resolver el contrato y articular una acción de daños por los daños sufridos. Art. 1462 segundo
párrafo.

3. UNIONES TRANSITORIAS

CONCEPTO – 1463. Se caracteriza a las uniones transitorias como el contrato en virtud del cual las
partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o
12 | P á g i n a
fuera de la República.

Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.

Las UT tienen dos notas características que se vinculan entre sí:

1. La transitoriedad de su duración

2. Especificidad de su objeto

3. El contrato dure lo que dure la obra, lo que le lleve a las partes realizar el proyecto común,
es decir, obra, servicio o suministro que debe estar expresamente determinado.

Este tipo de contratos tienen carácter de transitorio, porque siempre están ligados a contratos de
derecho administrativo (obra pública, servicio público o suministro).

CONTENIDO DEL CONTRATO. El contrato debe contener:

1. El objeto con determinación concreta de las actividades y de los medios para su realización

2. Duración que debe ser igual a la de la obra, servicio o suministro que constituyen el objeto

3. Denominación que debe ser la de alguno/s o todos los miembros seguida de la expresión
Unión Transitoria

4. Nombre, razón social o denominación, domicilio. Y si los tienen datos de la inscripción


registral del contrato o estatuto o de la matriculación o individualización que corresponda a cada uno
de los miembros

5. En caso de sociedades la relación de la resolución del órgano social que aprueba la


celebración de la unión transitoria, su fecha y numero de acta.

6. Constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto
entre partes como respecto a terceros

7. Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los
modos de financiar las actividades comunes en su caso

8. Nombre y domicilio del representante que puede ser persona humana o jurídica

9. Métodos para determinar la participación de la partes en la distribución de los ingresos y los


gastos de la unión y en su caso de los resultados

10. Supuestos de separación y exclusión de miembros y causales de extinción del contrato

11. Requisitos de admisión de nuevos miembros

12. Sanciones por incumplimiento de obligaciones

13. Normas para la elaboración de los estados de situación a cuyo efecto los administradores
deben llevar con las formalidades establecidas en los art.320 y siguientes los libros exigibles y
habilitados a nombre de la U.T que requiera la naturaleza e importancia de la actividad común.

FORMA. El contrato debe instrumentarse por instrumento público o privado con firma certificada e
inscribirse con mero efecto publicitario.Art.1464 y 1466
13 | P á g i n a
REPRESENTACION. El representante indicado en el contrato está facultado para realizar todos los
actos tendientes al desarrollo o ejecución del objeto en nombre de los miembros de la unión. En
cuanto a la revocación del apoderamiento corresponde distinguir si existe justa causa o no:

1. En el primer caso, si existe justa causa, basta la decisión de la mayoría absoluta de los
miembros.

2. En cambio, si no mediara justa causa es menester alcanzar el voto unánime art.1465.

Si no se presentara justa causa para la revocación, el representante perjudicado podrá accionar por
los daños sufridos.

RESPONSABILIDAD. Los miembros responden mancomunadamente por las actividades que


realicen u obligaciones que asuman en razón de la UT, salvo que en el contrato se hubiera pactado
lo contrario. Art.1467

RESOLUCIONES. Se exige el voto unánime para la adopción de las decisiones en el ámbito de la


UT, a menos que en el contrato se hubiera pactado otra mayoría. Art.1468. (Gatica me dijo en el
primer parcial que las UT generalmente se encuentran en la práctica constituidas por 2 participes, así
que siempre se le exige la unanimidad).

No obstante, la cátedra piensa que el contrato solo puede modificarse por el consentimiento de todos
los miembros, aunque se hubieren estipulado otras mayorías en el contrato.

EXTINCIÓN. No se establece causales específicas de extinción para este contrato por lo que
debemos estar a las generales de todos los contratos, pero con los matices de esta figura.

Se debe señalar que la quiebra de cualquiera de los participantes y la muerte o incapacidad de las
personas humanas integrantes no produce la extinción del contrato el que continúa con las restantes
si acuerdan la manera de hacerse cargo de las prestaciones ante los terceros. art.1469

4. CONSORCIOS DE COOPERACION

CONCEPTO. El art.1470 caracteriza al consorcio de cooperación como el contrato en virtud del cual
las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o contratar
operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar
sus resultados.

El consorcio de cooperación es una figura más flexible que las agrupaciones o uniones transitorias,
en función de la amplitud de su objeto.

Tienen una nítida finalidad del lucro, los resultados de la actividad se distribuyen entre sus miembros
de acuerdo a lo que se fije en el contrato y en su defecto por partes iguales. Art.1472

Como el consorcio establece una organización común de tipo horizontal, no pueden ejercer
funciones de dirección y control sobre actividades desarrolladas por sus miembros. Art.1471

CONTENIDO Y FORMA DEL CONTRATO. INSCRIPCION art.1474. Se instrumenta por escrito,


mediante documento público o privado, con firma certificada por escribano, y con las previsiones de
los arts. 1473 y 1474. Se inscribe en el registro público a los fines meramente declarativos.

14 | P á g i n a
REPRESENTANTE. Existe un representante que sin perjuicio deberá llevar contabilidad obligatoria
en los términos del art. 320 CCCN y hacerse cargo de la gestión. Obligaciones y responsabilidad del
representante. El representante debe llevar los libros de contabilidad y confeccionar los estados de
situación patrimonial. También debe informar a los miembros sobre la existencia de causales de
extinción previstas en el contrato o en la ley y tomar las medidas y recaudos urgentes que
correspondan. Es responsable de que en toda actuación sea exteriorizado el carácter de consorcio.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO - ARTICULO 1478. El contrato de consorcio de cooperación se


extingue por:

1. El agotamiento de su objeto o la imposibilidad de ejecutarlo;

2. La expiración del plazo establecido;

3. La decisión unánime de sus miembros;

4. La reducción a uno del número de miembros.

5. La muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pagos o


quiebra de alguno de los miembros del consorcio, no extingue el contrato, que continúa con los
restantes, excepto que ello resulte imposible fáctica o jurídicamente.

15 | P á g i n a
CONTRATOS ¿QUÉ Son contratos de organización que establecen una relación de col
SON? partes que tengan fines en común, pero sin llegar a configurar un
5t
ASOCIATIVOS

¿CUÁLES SON Los contratos asociativos han sido regulados por el CCyC a
LOS
sociedades.
¿POR QUÉ SE
CONTRATOS
SACARON DE Con estos contratos no se crea una persona jurídica como si lo ha
REGULADOS?
LA LGS?

Se tipifica al a la agrupación de colaboración, a las uniones tran


ATIPICOS cooperación, pero los particulares tienen “…libertad para configu
contenidos”. O sea, los contratos atípicos son aquellos en d
diferentes contenidos a los previstos por el CCyC. Recordar prob
TIPICOS

CON
COO
NEGOCIO EN AGRUPACION DE UNIONES
PARTICIPACION COLABORACION TRANSITORIAS
Las part
organizac
Las partes se ponen de Tiene por objeto establecer Tiene por finalidad el
acuerdo para la realización de una organización común desarrollo o ejecución de una  Facilita
una o más operaciones para facilitar o desarrollar obra, servicio o suministro  Aumen
determinadas. Para ello determinadas fases de la concreto, dentro o fuera del  Concre
realizan aportes comunes y actividad que realizan sus país.
relacionad
designan a un gestor para que miembros.
El contrato dura lo que le lleve que realiz
actué con los terceros.
No tienen una finalidad de a las partes realizar el proyecto la finalid
Las partes de mantienen lucro directo. común. Está ligado a contratos acrecentar
ocultas. administrativos (licitaciones)
Responsab
prevista,
Responsabilidad: El gestor Responsabilidad: los Responsabilidad: los responden
responde en forma ilimitada partícipes responden ilimitada, partícipes responden asumida.
por las deudas contraídas con solidaria y subsidiaria. mancomunadamente. solidariam
terceros. Si son varios (responden como en la
solidariamente. colectiva) Resoluciones: por unanimidad.

16 | P á g i n a
PUNTO 48. FUSION

CONCEPTO. Es un instrumento idóneo para para la concentración empresarial.

ARTÍCULO 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir
una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas (…)

CLASES. Las clases de fusión son:

1. FUSIÓN PROPIAMENTE DICHA. Dos o más sociedades deciden disolverse sin liquidarse
para constituir, juntas, una nueva sociedad.

2. FUSIÓN POR ABSORCIÓN. Una sociedad ya existente incorpora- o absorbe- a otra u otras
sociedades. La sociedad absorbida se disuelve (pero no se liquida).

Es un contrato celebrado por sociedades que tienen por objeto la transferencia universal del
patrimonio de las sociedades que se fusionan a la nueva sociedad o del patrimonio de la absorbida a
la sociedad absorbente.

EFECTOS. La fusión de sociedades produce los siguientes efectos:

1. La nueva sociedad o la sociedad incorporante adquiere la titularidad de los derechos y


obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus patrimonios.
Para ello se deberán inscribir en el R.P.:

- El acuerdo definitivo de fusión y

- El contrato o estatuto de la nueva sociedad (fusión propiamente dicha) o el aumento


del capital de la sociedad incorporante en la fusión por absorción. No hay nuevo contrato constitutivo.

2. Quienes eran socios en las sociedades disueltas adquieren la calidad de socios en la nueva
sociedad o sociedad incorporante.

En base a esta transferencia, gran parte de la doctrina considera que la fusión implica una sucesión
a título universal con iguales efectos que la sucesión mortis causa, pero entre vivos. Esto es una
singularidad propia de la fusión.

¿Se permite la fusione en la etapa de liquidación? la fusión es un acto que exorbita la tarea
liquidatoria, por lo tanto, no tiene cabida una fusión societaria que se encuentre en la etapa
liquidatoria.

REQUISITOS O PASOS A SEGUIR PARA LA FUSION – ART. 83. (Pregunta de examen)

1. COMPROMISO PREVIO DE FUSION. Son los representantes de las sociedades quien


otorgan este compromiso previo de fusión. En este caso, los representantes establecen
negociaciones, se ponen de acuerdo para fusionarse. Deberá tener los siguientes recaudos:

- 1º Exposición de motivos y finalidad de la fusión, los representantes deberán aclarar


los motivos de la fusión, estableciendo en forma pormenorizada la relación que establecerán entre
ambas sociedades.

17 | P á g i n a
- 2º. Presentar balances especiales de fusión de cada sociedad, cerrados en la misma
fecha, en donde ambos deben confeccionarlos con criterios idénticos y homogéneos y deben ser
cerrados con no más de 3 meses de anticipación al compromiso previo.

- 3°. Relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones: mediante


los cuales podrán conocer los socios cual será su participación en la nueva sociedad o en la
incorporante. El socio tenía una participación en la sociedad que se disuelve o en la absorbida.
Ahora, el socio entrega su participación, cuota o acción a la nueva sociedad, pero en la nueva
sociedad va a haber otros socios además de los de su propia sociedad. El objetivo de incluir la
relación de cambio es dar a conocer a los socios la situación en la que se va a encontrar a la hora de
concretarse la fusión. Puede darse que su participación pase de un 20% a un 15%, pero puede
pasar que en la relación de cambio esa nueva participación genere mayores dividendos.

- 4°. El proyecto de contrato constitutivo en el de la propiamente dicha o las


modificaciones del contrato de la sociedad absorbente según el caso;

- 5°. Las limitaciones que convengan las sociedades en la respectiva administración de


sus negocios y la garantía que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su
gestión, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba;

2. RESOLUCIONES SOCIALES APROBATORIAS. En esta etapa, cada una de las


sociedades participantes deberá aprobar el compromiso previo de fusión y los balances especiales.
Deben ser puestos a disposición de los socios en la sede social con una anticipación no menor a 15
días de la celebración de la asamblea.

3. PUBLICIDAD. Por 3 días en el boletín oficial. Debe contener las siguientes previsiones;

- La razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción en el


Registro Público de Comercio de cada una de las sociedades;

- El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la


sociedad incorporante;

- La valuación del activo y el pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la


fecha a que se refiere;

- La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a


constituirse;

- Las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo
aprobaron;

4. ACREEDORES. OPOSICION. Dentro de los 15 días desde la última publicación del aviso,
los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. La oposición tiene como finalidad que
los acreedores satisfagan el crédito que tienen contra las sociedades, o que se vean garantizados en
su crédito.

Las oposiciones no frustran ni impiden la consecución de las operaciones de fusión, sino que solo lo
demora hasta la llegada de lo que es el acuerdo definitivo, el que no podrá ser llevado a cabo hasta
trascurridos 20 días después del vencimiento del plazo de 15 días, a fin de que estos acreedores que
18 | P á g i n a
se opusieron sean desinteresados en sus créditos o suficientemente garantizados y los que no,
puedan obtener un embargo judicial.

5. ACUERDO DEFINITIVO DE FUSION. Trascurrido el plazo de 20 días a partir de los 15,


podrán firmar el acuerdo definitivo. Debe contener:

- Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión;

- La nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada
sociedad;

- La nómina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieren sido garantizados y de los
que hubieren obtenido embargo judicial;

- La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades


que se fusionan;

¿QUIÉN OTORGA EL ACUERDO DEFINITIVO DE FUSIÓN? En el caso de fusión propiamente


dicha, debe ser otorgado debe ser otorgado por el órgano competente de las fusionantes y este es el
órgano de administración de la sociedad creada. todos los trámites y ejecución de actos tendientes a
cancelar la inscripción registral de la disuelta sin que se requiera publicidad de ninguna clase.

En el supuesto de fusión por absorción, es suficiente el cumplimiento de normas referente a la


reforma del contrato o estatuto de la absorbente y realizar todos los actos tendientes a la cancelación
de la inscripción de las absorbidas, que tampoco requieren acto de publicidad alguno.

INSCRIPCION REGISTRAL. El acuerdo debe inscribirse en el Registro público a fin de ser oponible
frente a la sociedad, socios y terceros.

ADMINISTRACIÓN – ART. 84. En principio, la administración de las sociedades intervinientes se


regirá de acuerdo a lo estipulado en el compromiso previo.

Si no hubieran convenido nada al respecto, el Art. 84 da una solución: a partir del acuerdo definitivo,
la administración y representación de las sociedades disueltas estará a cargo de los administradores
de la nueva sociedad o de la sociedad incorporante. Quienes hasta entonces las administraban,
quedan suspendidos en sus funciones, Dejando a salvo la acción de recisión por justos motivos del
art. 87.

DERECHO DE RECESO – ART. 85. El derecho de receso solo puede ser ejercido por los socios de
las sociedades disueltas y no por los socios incorporante. Demás cuestiones se rigen por los arts. 78
y 79 dispuestos para la transformación.

En los supuestos de fusión hay una modificación sustancial del contrato constitutivo y estas
modificaciones que exigen determinadas mayorías agravadas del 244 y 245 para SA, y unanimidad
en sociedades personalistas. Los socios disidentes y ausentes cuentan con el derecho de receso, no
solo para quien voto en contra sino también para quien estuvo ausente, quien no estuvo presente en
la asamblea está legitimado para ejercer el derecho de receso.

El derecho de receso tiene como efecto el reembolso de la participación societaria del socio
recedente en base al balance especial del art.83 como componente del compromiso previo de fusión.

19 | P á g i n a
Los socios con responsabilidad ilimitada y administradores garantizan de manera solidaria e ilimitada
a los socios recedentes por aquellas obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del derecho
de receso hasta su inscripción en el registro público.

ART.245 DERECHO DE RECESO  El cuerpo legal del articulo 245 es el que tiene que ver con el
derecho de receso en las SA, claramente dice que el derecho consiste en la facultad que tiene el
socio disidente de separarse de la sociedad. Salvo dos excepciones, es decir, no le concede en
estos dos supuesto el derecho de receso. Estos supuestos son:

- Socios accionistas de las sociedades incorporantes en la fusión

- Para las sociedades que hacen oferta púbica de sus acciones o se hayan autorizadas para la
cotización de las mismas

- En estos dos supuestos los accionistas no podrán ejercer el derecho de receso conforme al
245-

La doctrina ante esto se pregunta cuál es la razón de esto. Cuál es la razón de que a los socios de la
sociedad incorporada sí se le otorgue el derecho de receso y a los socios de la sociedad
incorporante no.

Esta exclusión se justifica diciendo que para los socios del ente fusionados se había producido un
cambio de la sociedad de la cual participaba. Lo que no aconteció para los socios de la sociedad
incorporante. Sostienen que el aumento del capital de la fusión no implica un cambio de la sociedad.
En cambio, el incorporado se disolvió la sociedad y se pasó a integrar una nueva, se modificó el
contrato y dejo de tener vigencia ese contrato.

La doctrina mayoritaria dice que esto no es así, que este argumento no es válido.

Porque el aumento de capital está contemplado como ejercicio del derecho de receso. El mismo art.
del 245 dice que en caso de aumento de capital que competa a asamblea extraordinaria también
podrá ejercerse el derecho de receso.

¿Cuál sería el fundamento de negarle el derecho cuando en realidad ambos supuestos están
contemplados en la ley? En realidad, estarían legitimados

Nissen sostiene esto porque además la sociedad absorbente supone la soportación de deudas de la
sociedad absorbida y como consecuencia de ello, puede afectar o agravar el pasivo y afectar a los
socios, y desde este punto de vista en relevante el cambio de capital.

Y por otro lado al tratarse sociedades por acciones o SRL la participación de accionistas en
supuestos de aumento del capital social puede verse diluida porque si no suscriben la emisión de
acciones puede haber licuación de su participación societaria.

REVOCACION – ART. 86. Si en un término de 3 meses no se obtienen las resoluciones


aprobatorias, cualquiera de las partes puede dejar sin efecto el compromiso previo de fusión.

Una vez obtenidas, se pueden revocar las resoluciones sociales aprobatorias mientras no se haya
otorgado el acuerdo definitivo, siempre y cuando no afecten a las sociedades, socios y terceros.

20 | P á g i n a
RECISION. JUSTOS MOTIVOS – ART. 87. El acuerdo definitivo de fusión puede rescindirse
mientras este no haya sido inscripto en el R.P. 2 requisitos:

1. Interponer demanda de recisión (puede ser interpuesta por cualquiera de las sociedades) e

2. Invocar justos motivos.

Deberá interponerse en la jurisdicción del lugar donde se celebro el acuerdo. Los administradores
que habían sido suspendidos en sus funciones quedan habilitados solo para promover la demanda.

21 | P á g i n a
FUSION – ETAPAS
Re Si en un término de 3 meses no se El acuerdo definitivo de fusión
Se pueden revocar las resoluciones sociales Re
vo obtienen las resoluciones aprobatorias, puede rescindirse mientras este no
aprobatorias mientras no se haya otorgado el cis
ca cualquiera de las partes puede dejar haya sido inscripto en el RP. 2
sin efecto el compromiso previo de acuerdo definitivo, siempre y cuando no ión
bili requisitos: interponer demanda de
afecten a las sociedades, socios y terceros.
da fusión. recisión e invocar justos motivos.

COMPROMISO RESOLUCIONES PUBLICIDAD OPOSICIÓN DE LOS ACUERDO


INSCRIPCIÓN
PREVIO DE SOCIALES ACREEDORES
DEFINITIVO DE
FUSIÓN APROBATORIAS FUSIÓN
Por 3 días en el Boletín
Oficial

En esta etapa los En esta etapa, cada una de las El acuerdo debe
representantes de sociedades aprobara el 15 días para 20 días más Trascurrido el plazo inscribirse en el
las sociedades se compromiso previo de fusión y
ponen de acuerdo los balances especiales. Deben
ejercer su + para obtener = de 20 días luego de Registro público
oposición embargo los 15, podrán firmar a fin de ser
para fusionarse. ser puestos a disposición de los judicial el acuerdo definitivo oponible frente a
socios en la sede social con una la sociedad,
anticipación no menor a 15 días socios y terceros
Para ello CON LAS
van a de la celebración de la asamblea. SIGUIENTES
necesitar PREVISIONES

1º. Aclarar los motivos de la fusión. La oposición tiene como finalidad que los
1. La razón social o denominación, la acreedores satisfagan el crédito que tienen
2º. Presentar un balances especiales de fusión de cada sociedad. sede social y los datos de contra las sociedades, o que se vean
inscripción en el R. P. de cada una  Las resoluciones sociales
de las sociedades; garantizados en su crédito.
3°. Relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o aprobatorias de la fusión;
2. El capital de la nueva sociedad o el  La nómina de los socios que
acciones.
importe del aumento del capital
ejerzan el derecho de receso y
social de la sociedad incorporante; Vale aclarar que la oposición no
4°. El proyecto de contrato constitutivo o las modificaciones 3. La valuación del activo y el pasivo capital que representen en
impide el progreso de la fusión. cada sociedad;
del contrato de la sociedad. de las sociedades fusionantes, con
indicación de la fecha a que se  La nómina de los acreedores
refiere; que habiéndose opuesto 22 | P á g i n a
5°. Las limitaciones convenidas por las sociedades en la
4. La razón social o denominación, el hubieren sido garantizados y
tipo y el domicilio acordado para la de los que hubieren obtenido
sociedad a constituirse; embargo judicial;
5. Las fechas del compromiso previo
 La agregación de los balances
ESCISION (ART 88)

ARTÍCULO 88. Hay escisión cuando:

1. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades
existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad

2. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias
sociedades nuevas

3. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio
nuevas sociedades.

En base a este artículo, se pueden distinguir 4 clases de escisión:

1. ESCISIÓN CON ABSORCIÓN. Se produce cuando una sociedad sin disolverse, llamada
sociedad escindente, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otra sociedad ya existente,
llamada sociedad escisionaria. Art. 88, inc. I primera parte.

La sociedad escisionaria absorbe una porción del patrimonio de la sociedad escindente. Como
consecuencia, aumentará su capital social, y deberá atribuirles participaciones a los socios de la
sociedad escindente. Por su parte, la sociedad escindente no se disuelve, sino que sigue existiendo
con un patrimonio menor al que tenía.

2. ESCISIÓN FUSIÓN. Se produce cuando dos o más sociedades, llamadas sociedades


escindentes, destinan partes de sus respectivos patrimonios para crear una nueva sociedad, llamada
sociedad escisionaria. Art. 88, inc. I segunda parte.

23 | P á g i n a
Las sociedades escindentes no se disuelven, sino que siguen funcionando con un patrimonio menor.
Los socios de éstas adquieren la calidad de socios en la nueva sociedad (escisionaria).

3. ESCISIÓN PROPIAMENTE DICHA. Se produce cuando una sociedad (sociedad


escindente), sin disolverse, destina parte de su patrimonio para la creación de una o varias
sociedades nuevas (sociedades escisionarias). Art. 88, inc. II.

Este tipo de escisión es decidida en forma unilateral por la sociedad escindente, la cual deberá
confeccionar el contrato constitutivo de la nueva o nuevas sociedades (escisionarias). Por su parte,
las sociedades escisionarias tendrán su propio capital, pero sus socios serán los mismos que en la
escindente.

4. ESCISIÓN DIVISIÓN. En este caso, una sociedad se disuelve sin liquidarse (“sociedad
escindente”), para destinar todo su patrimonio a la creación de nuevas sociedades (“sociedades
escisionarias”). Art. 88, inc. III.

Al igual que en la escisión propiamente dicha, la decisión será adoptada en forma unilateral por la
sociedad escindente. Las sociedades escisionarias estarán integradas por los mismos socios que la
escindente; y tendrán su propio capital social.

Sin embargo, esta clase de escisión se diferencia de las anteriores por el hecho de que la sociedad
escindente se disuelve, transfiriendo la totalidad de su patrimonio a las nuevas sociedades
(escisionarias).

24 | P á g i n a
EFECTOS. La escisión, por lo general, produce los siguientes efectos:

- A diferencia de la fusión, las sociedades escindentes no transfieren todo su patrimonio a las


sociedades escisionarias, sino parte de él (exceptuando el caso de la escisión división).

- Los socios de la sociedad o sociedades escindentes pasan también a ser socios de la


sociedad o sociedades escisionarias.

- En el caso de la escisión-división dejan de ser socios de la escindente -ya que se disuelve- y


pasan a ser socios de las escisionarias.

REQUISITOS.

1. Resolución aprobatoria de la escisión del contrato social o estatuto de la sociedad


escisionaria, de la reforma del contrato o estatuto de la escindente en su caso y del balance especial
que debe confeccionarse al efecto, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato
social o del estatuto en caso de fusión.

2. El balance especial de escisión no será anterior a 3 meses de la resolución social


respectiva y será confeccionado como un estado de situación patrimonial.

3. La resolución aprobatoria de la escisión debe incluir la atribución de las partes sociales o


acciones de la sociedad escisionaria, a los socios o accionistas de la sociedad escindente: en
proporción a sus participaciones en aquélla, las que se cancelarán en caso de reducción del capital.

4. La publicación de un aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales que corresponda


a la sede social de la sociedad escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general en la
República que deberá contener los siguientes datos:

5. La razón social o denominación, sede social y los datos de inscripción en el RP de la


sociedad que se escinde.

6. La valuación del activo y pasivo de la referida sociedad, con indicación de la fecha a que se
refiere.

7. La valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad
o sociedad escisionaria.

8. La razón social o denominación, tipo y domicilio que tendrá la sociedad escisionaria.

25 | P á g i n a
9. Los acreedores tendrán derecho de oposición: de acuerdo al régimen de fusión.

10. Vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso, de oposición y embargo de


acreedores: se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad escisionaria y de
modificación de la sociedad escindente, practicándose las inscripciones regístrales previstas por el
art. 84.

Cuando se trate de escisión- fusión se aplicarán las disposiciones de los arts. 83 a 87.

26 | P á g i n a

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