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Conceptos Legales: Domicilio y Estado Civil

El documento habla sobre el concepto de domicilio según la ley española. Define el domicilio general, domicilios especiales, domicilio real o voluntario, y domicilios legales. También explica conceptos como residencia habitual y domicilio electivo.

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Conceptos Legales: Domicilio y Estado Civil

El documento habla sobre el concepto de domicilio según la ley española. Define el domicilio general, domicilios especiales, domicilio real o voluntario, y domicilios legales. También explica conceptos como residencia habitual y domicilio electivo.

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Domicilio

El domicilio es considerado por la ley como el lugar en el que radica el centro


jurídico de la persona. De este modo será entendido como la vivienda que se
ocupa, o como la población, distrito, comunidad o estado donde la persona reside.
En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el art. 40 de Código
Civil , donde se indica que “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su
residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento
Civil”. Igualmente, el art. 18 de Constitución Española alude al concepto de
domicilio, entendiéndolo como espacio físico y ámbito inviolable de intimidad de la
persona.
Respecto a las distintas clases de domicilio debemos distinguir entre:
 Domicilio general: lugar que la ley estima sede de la persona para la
generalidad de los asuntos con trascendencia para el interesado.
 Domicilios especiales: entendidos como los diferentes lugares que la ley
considera sede de la persona, pero en este caso, ya respecto a determinados
asuntos (como ejemplo, el domicilio fiscal).
 Domicilio real o voluntario: es preciso acudir en este caso al apartado 1 del
art. 40 de Código Civil , que determina que el domicilio de las personas
naturales, será el lugar de su residencia habitual. Se considera como domicilio
real porque es efectivo, cierto y voluntario.
 Domicilios legales: siguiendo con lo recogido en el art. 40 de Código Civil ,
hay que mencionar el hecho de que además del domicilio basado en la
residencia habitual existen otros supuestos, de carácter excepcional en nuestro
ordenamiento civil, que vendrán establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Además, el domicilio legal de los diplomáticos que residan, por razón de su
cargo, en el extranjero y gocen del derecho de extraterritorialidad, será el
último que hubieren tenido en territorio español; la regulación de este supuesto
se encuentra en el apartado 2 del art. 40 de Código Civil .
Es preciso hacer una alusión al concepto residencia habitual, término que ha
generado diversas opiniones. En todo caso, la doctrina mayoritaria entiende por
residencia habitual, la residencia normal y de previsible duración futura, que se
manifiesta por las circunstancias objetivas del establecimiento y modo de vida de
la persona, sin que se requiera ninguna declaración de voluntad sobre la misma ni
tiempo de habilitación mínimo para su determinación.
En relación a los medios que la persona podría emplear para probar el lugar
donde radica su domicilio, cabe decir que existe libertad de prueba, dado que esta
puede realizarse por medio de testigos, documentos o cualquier elemento
considerado como probatorio.
En lo relativo a las reglas para la determinación del domicilio, se atenderá a lo
estipulado legalmente, de tal forma que éste será establecido independientemente
de cual sea la voluntad de la persona, siempre que se den los hechos que la ley
determine para que a un sujeto le sea atribuido un domicilio determinado.
Por lo que respecta al concepto de domicilio electivo, éste se considera
como aquel lugar que las partes intervinientes en un determinado negocio jurídico
han fijado para determinados asuntos relacionados con dicho negocio.

Estado Civil
¿Qué es el estado civil?
Se define como un conjunto de circunstancias personales que determinan la
situación jurídica de una persona y le otorgan un conjunto de derechos y
obligaciones. Dichas circunstancias o condiciones influyen además en la relación
que esa persona tiene con terceros e incluso con las Administraciones Públicas.
Aunque tradicionalmente se vincula el estado civil con el hecho de que alguien
esté o no casado, lo cierto es que hay diferentes tipos de estados civiles que no
tienen nada que ver con el matrimonio.

Datos que forman el estado civil


Nacimiento
Desde el mismo momento del nacimiento se entiende que empieza la
personalidad a efectos jurídicos, por lo que este hecho es el primer estado civil
que afecta a las personas.

Nombre y apellidos
Son esenciales para poder identificar a una persona y diferenciarla del resto,
dándole una identidad propia. Más tarde ese nombre y apellidos se vinculan a un
número de DNI para conseguir una identificación oficial.

Filiación
Determina quienes son los padres de una persona. Esto tiene importancia a
efectos del ejercicio de la patria potestad durante la minoría de edad y también a
la hora de resolver cuestiones jurídicas como las herencias.

Sexo
El sexo o género determina si una persona es hombre o mujer. Hoy en día este
aspecto del estado civil puede ser modificado.
Emancipación
La plena capacidad de obrar no se adquiere en España hasta los 18 años, hasta
ese momento los menores de edad están sometidos a la patria potestad de sus
padres o la tutela de otras personas o instituciones.
Sin embargo, en algunos casos los menores de edad pueden pedir la
emancipación y, a partir de ese momento, tienen la misma capacidad de obrar que
si ya hubieran alcanzado la mayoría de edad.

Edad
La edad también forma parte del estado civil, determinando lo que una persona
puede o no puede hacer. Aunque la plena capacidad de obrar no se adquiere
hasta la mayoría de edad, hemos visto con anterioridad que hay excepciones
como la emancipación.
Además, el ordenamiento jurídico español también permite tomar ciertas
decisiones a los menores de edad. Por ejemplo, a partir de los 14 años pueden
otorgar testamento y a partir de los 16 pueden contraer matrimonio.

Nacionalidad
De origen o adquirida, reconoce a una persona los derechos y obligaciones
propios del ordenamiento jurídico del Estado cuya nacionalidad ostenta.

Tutela
Ciertas patologías pueden impedir que una persona mayor de edad se valga por sí
misma. Si la capacidad de obrar ha sido limitada por decisión judicial es preciso
que esa persona pase a estar tutelada, lo que afecta a su estado civil.

Matrimonio
Es el estado civil más conocido. Cuando dos personas contraen matrimonio
legalmente surgen entre ellas una serie de derechos y obligaciones y también se
modifican sus relaciones con terceros, especialmente a nivel patrimonial si han
escogido el régimen económico de bienes gananciales.

Defunción
La muerte de una persona pone fin a su vida y a su estado civil, dando lugar a su
vez al nacimiento de una herencia yacente que ha de ser repartida.

Inscripción del estado civil


Una de las características del estado civil es que debe ser público, esto entendido
como que debe ser algo conocido por terceros. De ahí la obligación de inscribir los
actos que afectan al mismo en el Registro Civil.
El Registro entregará a cualquier interesado en obtener información un documento
que haga referencia al estado civil propio o de terceras personas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el estado civil no es invariable.
Muchas de las situaciones que forman parte del mismo pueden cambiar. Por
ejemplo, una persona podría decidir cambiar su nombre y/o apellidos, cambiar su
sexo, contraer matrimonio o divorciarse, variar su nacionalidad o incluso ser
sometida a tutela o salir de la misma.

¿Por qué es tan importante el estado civil?


Porque influye mucho en las relaciones de una persona con respecto a los demás.
Por ejemplo, una persona sometida a tutela no podrá firmar por sí misma un
contrato de compraventa que sea válido, mientras que alguien que está casado no
puede contraer un nuevo matrimonio si no solicita primero la disolución del primer
vínculo matrimonial.
Es precisamente la inscripción en el Registro Civil la que sirve de medio de prueba
de cualquier estado que afecte a la personalidad. Por lo que es fundamental
realizar todas las inscripciones y modificaciones que sean necesarias.
El estado civil es algo más complejo de lo que se suele pensar, y también algo
muy importante de cara al reconocimiento de derechos y obligaciones.

Nacionalización
¿Qué es la nacionalidad?
La nacionalidad es el vínculo jurídico de pertenencia y adhesión a un orden
jurídico que existe entre un ciudadano de una nación determinada y el Estado de
ésta última. Dicho en términos más simples, se trata de la relación legal que hay
entre una persona y la nación a la que pertenece, que le otorga derechos y a la
vez le exige ciertos deberes.
Se trata de un concepto complejo, de importancia en las ciencias sociales y
el derecho internacional, que puede entenderse desde múltiples puntos de vista.
La idea de nacionalidad surgió durante el siglo XIX, como consecuencia del
surgimiento del nacionalismo, o sea, de los Estados-nación como los
comprendemos en el mundo contemporáneo.
Así, la nacionalidad le confiere al individuo plenos derechos de representación,
participación, protección e identidad estando dentro o fuera de su territorio, razón
por la cual es considerado un derecho humano fundamental por las
organizaciones internacionales.
Es decir, todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad, o lo que es lo mismo,
ninguno puede ser obligado a un estado de apatridia (“sin patria”), sin importar su
origen, su ejercicio profesional, su personalidad o incluso sus delitos cometidos.
Cada país establece sus normas para la adquisición y, eventualmente, la pérdida
o renuncia de la nacionalidad, y también si permite (o no) la tenencia conjunta de
otras nacionalidades (dos y hasta tres a la vez). Para que ello sea posible, por lo
tanto, debe existir un orden jurídico formal, reconocido también por otras naciones,
conforme al principio de la soberanía de los Estados.
Las normas para la adquisición de una nacionalidad suelen consistir en variantes
de las siguientes cuatro:
 Ius Sanguinis O Derecho De Sangre. Es Aquel Derecho A La Nacionalidad
Que Se Adquiere Al Nacer, Dado Que Los Progenitores La Poseen Y La
Transmiten A Su Descendencia, Independientemente De Dónde Haya Nacido
Esta Última.
 Ius Solis O Derecho De Suelo. Es Aquel Derecho A La Nacionalidad Que Se
Adquiere Al Nacer En Un Territorio Determinado, Es Decir, Que Se Otorga A
Quienes Nacen Dentro De Las Fronteras De Un Estado Específico.
 Ius Domicili O Derecho De Domicilio. Es Aquel Derecho A La Nacionalidad
Que Se Adquiere Por El Mero Hecho De Domiciliarse O Residir En El Territorio
Del Estado En Cuestión Y Cumplir Con Determinados Requisitos Legales
Locales (Trabajo, Propiedad, Plazos De Arraigo, Etc.).
 Ius Optandi O Derecho Optativo. Es Aquel Derecho A La Nacionalidad Que
Se Adquiere A Libre Elección, O Sea, Por El Que Se Opta, Siempre Y Cuando
Se Cumplan Con Los Requisitos Legales Establecidos.

Nacionalidad y ciudadanía
 La nacionalidad es el derecho civil que otorga la pertenencia del individuo a
su nación de origen (o de elección).
 La ciudadanía es un vínculo de tipo jurídico-político, que se establece
entre un Estado soberano y un individuo que cumple con los requisitos
necesarios para ejercer sus derechos políticos, sociales y legales.
De este modo, la ciudadanía puede perderse, o también se la puede adquirir,
mientras que la nacionalidad es un vínculo que desde ciertos puntos de vista va
más allá de lo legal.

Patrimonio

¿Qué es el patrimonio?
En economía, el patrimonio se refiere a todo lo que una persona, grupo de
personas o una empresa posee y utiliza para lograr sus objetivos. Esto
incluye bienes como propiedades o dinero, derechos como patentes o marcas, y
también obligaciones, como deudas o préstamos.
Características del patrimonio
Entre las características que tiene podemos destacar las siguientes:

 Debe ser cuantificable, es decir, tiene que poder ser medido. La unidad de
medida más utilizada son las unidades monetarias.
 Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una
persona o empresa.
 Generalmente la parte de activo puede ser convertido en liquidez por su
propietario. En función del tipo de activos que sean, será más o menos fácil
realizar esta conversión.
 Representa derechos y obligaciones económicas asociadas a su propietario.
 Puede traspasarse entre herederos o entre empresas.

Tipos de patrimonio
A continuación te explicamos los diferentes tipos que existen:

 Patrimonio histórico: Es aquel que está relacionado con la historia de un


territorio. Por ejemplo, las pinturas rupestres de una cueva o la Gran Muralla
China.
 Patrimonio natural: Tiene relación con aquellos parajes naturales y sus
ecosistemas que son característicos y tienen gran valor ambiental. Por
ejemplo, un parque natural.
 Patrimonio material: En él se incluyen los dos anteriores y todo aquello
que sea tangible. Por ejemplo, una casa sería un ejemplo de ello.
 Patrimonio inmaterial: No es posible tocarlo pero está valorado por la
sociedad. Por ejemplo la cultura de un país.

La importancia del patrimonio


Su presentación es frecuente en sectores como el financiero o el empresarial. En
ese sentido, se podría decir que el cálculo del valor de un patrimonio ayuda a dar
una imagen fiel de una organización o sociedad y la capacidad de sus recursos
ante nuevas metas u objetivos.

¿Qué es la capacidad?
Normalmente empleamos la palabra capacidad en una muy amplia gama
de contextos y con significados similares, pero distintos. En general, estos
significados tienen que ver con la posibilidad o la idoneidad de algo o alguien
para llevar a cabo un trabajo, servir para una tarea o resistir algún tipo de
fenómeno. Todo dependerá del ámbito al cual hagamos referencia.

La palabra capacidad se obtiene del adjetivo capaz, y etimológicamente estas


palabras provienen respectivamente del latín: capacitatis y capax, ambas
derivadas del verbo capere, traducible como “tomar” o “recoger”. De allí que la
capacidad tiene que ver con la posibilidad de que algo albergue otra cosa en
su interior.

Así, por ejemplo, en el mundo de la física es común emplear «capacidad» como


sinónimo de volumen: un tanque de combustible de un vehículo suele tener unos
40 litros de gasolina de capacidad. Esto significa, claramente, que por encima de
dicha capacidad, el líquido rebosará y se derramará.

Con esa misma lógica en mente, se puede hablar también de capacidad calórica,
cuando hablamos de la cantidad de calor que un cuerpo puede almacenar, o la
capacidad eléctrica, cuando lo almacenado es energía eléctrica por un
material conductor. Como se verá, son sentidos distintos de un mismo principio
mental.

Algo similar ocurre cuando hablamos, en otros contextos, de capacidad craneal: la


cantidad de materia gris que cabe en nuestro cráneo (o en el de otras especies).
Por otro lado, la capacidad de canal es la cantidad de información que puede
resistir un canal de comunicación, transmitiéndola de manera fiable. Por encima
de dicha capacidad, se pierde calidad en la información.

Un sentido ligeramente distinto es el que involucra otros usos de la palabra, como


al hablar de capacidad aeróbica o capacidad anaeróbica. En este caso, en lugar
de contener algo, nos referimos a la posibilidad de funcionamiento
del cuerpo frente a distintos tipos de esfuerzos: uno rico en oxígeno (aeróbica)
y otro bajo en oxígeno (anaeróbica).

Nuestro cuerpo posee la capacidad de obrar eficientemente en ambos contextos


durante un tiempo determinado, antes de presentar síntomas de fatiga. Esto
podríamos pensarlo como que nuestro cuerpo puede “almacenar” (figuradamente)
sólo cierta cantidad de esfuerzo de cada tipo, antes de verse “rebasado” (aunque
en realidad, se ve falto de energía para continuar con el esfuerzo).

Capacidad jurídica
En materia de derecho civil, se habla de capacidad jurídica para referirse a la
posibilidad de que una persona sea titular de relaciones jurídicas o de que
actúe por sí misma en la vida civil.
Esto se pone en evidencia cuando se declara la incapacidad de alguien, o sea, su
imposibilidad para responder a sus obligaciones y de velar por sus propios
intereses, como ocurre con los menores de edad, o con las personas en coma
irreparable, o bien con las personas que sufren alguna enfermedad mental
inhabilitante.

Existen, en general, dos formas de capacidad jurídica:

 Capacidad jurídica de goce, que es la aptitud para tener tanto derechos


civiles como obligaciones respecto del colectivo. En principio, toda persona
física tiene esta capacidad.
 Capacidad jurídica de ejercicio, que es la aptitud para hacer valer los propios
derechos y contraer nuevas obligaciones de manera voluntaria.

Capacidad, habilidad y competencia


Es común también hablar de capacidad, o más bien de capacidades, a la hora de
calificar la personalidad y/o el modo de ser de un individuo. En específico, este
término se refiere a cierto tipo de características individuales que le permiten a
alguien desempeñarse de manera eficiente frente a una responsabilidad, y que
pueden diferenciarse entre sí de la siguiente manera:

 Capacidades. Son las condiciones o aptitudes básicas, fundamentalmente


intelectuales o de personalidad, que habilitan a una persona para hacer algo o
al menos aprender a hacer algo. Se requiere de cierta capacidad lingüística,
por ejemplo, para aprender otros idiomas.
 Habilidades. Son las aptitudes, innatas o aprendidas, que le permiten a una
persona hacer, esto es, cumplir con tareas determinadas disponiendo de lo
que tenga a mano. Por ejemplo, una persona con habilidades manuales será
capaz de llevar a cabo tareas de refacción o construcción con mucha mayor
soltura que alguien que carezca de ellas.
 Competencia. Son las capacidades de excelencia en la realización de una
tarea, es decir, la posibilidad de llevarla a cabo de manera eficiente, única,
original o singular. Las competencias suelen ser el producto del talento y
el aprendizaje, es decir, del desarrollo sostenido de las propias capacidades y
de la adquisición de habilidades útiles en el camino.

El Parentesco
Se denomina parentesco aquella relación jurídica que existe entre dos personas
vinculadas entre sí por el hecho de pertenecer al mismo tronco común (parentesco
por consanguinidad), por matrimonio (parentesco por afinidad) o por adopción
(parentesco adoptivo.)
Como regla general, el parentesco no supone efectos jurídicos, y sólo dispondrá
de estos últimos en aquellos aspectos a los que se refiera la ley, como la
determinación del tutor, los órdenes sucesorios intestados, las circunstancias que
puedan agravar o atenuar la responsabilidad penal (art. 23 CP), etc.

Según el origen, el parentesco se clasifica en:


Parentesco por consanguinidad
Se establece entre personas que poseen el mismo tronco común (padre, abuelo,
bisabuelo, etc.). Dentro de la consanguinidad, el parentesco puede ser directo
cuando las personas descienden las unas de las otras (art. 916 CC). En este
sentido, conviene establecer una distinción entre la línea recta descendente (hijos,
nietos, etc.) y la ascendente (padres, abuelos, etc.). Asimismo, puede ser colateral
cuando las personas no descienden entre sí, sino de un ascendiente común, como
es el caso de los hermanos (art. 916 y 918 CC).
La serie de grados (generaciones) forma la línea y para realizar el cómputo, se
cuentan tantos grados como generaciones. Por ejemplo, para saber la distancia
existente entre dos hermanos (dos grados), subiremos hasta el antepasado común
y bajaremos hasta el sujeto de referencia.
Parentesco por afinidad
Es el que se origina por el matrimonio entre los parientes por consanguinidad y
adoptivos de uno de los cónyuges con el otro consorte. Este parentesco con los
familiares del cónyuge es considerado por la ley en algunos supuestos.
Así, el artículo 175.3, 2 CC señala las personas a las que no se puede adoptar, o
el art. 754 CC prohíbe que el notario, su cónyuge y los parientes y afines puedan
ser herederos de los testamentos que aquél autorice.
Parentesco por adopción
Es el que se crea entre adoptantes y adoptado y entre este último y la familia del
adoptante. El ordenamiento jurídico otorga un rango similar al parentesco por
consanguinidad y al parentesco adoptivo.

¿Qué es la Patria Potestad?


La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que por regla general
ostentan ambos progenitores respecto de sus hijos menores de edad no
emancipados.
No se ejercita de forma indistinta por uno u otro progenitor, sino que la norma
general es la del ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos o por uno
con el consentimiento expreso o tácito del otro.
Como excepción a la regla general, y a modo de medida de protección a favor de
los hijos, el padre o la madre pueden no llegar a ser titulares de la patria potestad
en determinados casos establecidos por ley, pero han de ser situaciones muy
graves, como por ejemplo cuando estén condenados por sentencia firme penal de
delitos sexuales sobre el hijo menor.
No obstante, existen vías judiciales que permiten privar a uno de los progenitores
de la patria potestad únicamente en determinados sentidos, por ejemplo, de la
patria potestad en los temas relacionados con la salud, cuando el padre o la
madre supone un obstáculo continuo para salvaguardar la salud del menor.
Su finalidad última es el beneficio del menor, por lo que ha de ejercerse
respetando su personalidad y protegiendo sus intereses.

¿Qué derechos y deberes conlleva la Patria Potestad?


La patria potestad conlleva una serie de derechos y deberes que se engloban
tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial del hijo menor de
edad.
Los derechos y deberes de los dos progenitores se pueden resumir en tres
grandes bloques:
– velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral;
– representarlos y administrar sus bienes.
– decidir donde van a vivir.
En el día a día estas decisiones se traducen en acciones tan simples como que
vayan a una actividad extraescolar o a otra o en decisiones más trascendentales
como el centro escolar al que acuden o el especialista médico que les atiende.

¿Tienen obligaciones los hijos sujetos a Patria Potestad?


Los hijos sujetos a patria potestad sí tienen obligaciones, debiendo obedecer a
sus progenitores mientras estén bajo su potestad y respetarlos siempre, incluso
cuando se extinga la patria potestad.
Este deber de obediencia de los menores de edad tiene como contrapartida el
derecho de los progenitores de corregir a sus hijos, no obstante, desde el año
2007 este concepto de corrección se limitó en contenido, de forma que un acto
violento de un progenitor hacia su hijo, con menoscabo de la integridad física del
menor, no encuentra amparo en el derecho de corrección de los progenitores a los
hijos en el ejercicio de la patria potestad.
Por otro lado, los menores sujetos a patria potestad tienen el deber de contribuir
a las cargas familiares siempre dentro de sus limitadas posibilidades.
Desacuerdos en la Patria Potestad
En los casos de ruptura sentimental, ya sea por mutuo acuerdo o por
procedimiento contencioso, es importante no confundir el concepto de patria
potestad con el concepto de custodia, ya que mientras que el primero abarca
las decisiones referentes a la responsabilidad parental y se ejerce generalmente
de forma conjunta, la custodia abarca únicamente el derecho de guarda del
menor, sin implicar otros derechos respecto a las decisiones de la vida del menor.
De este modo, para los casos en los que concurre alguna discrepancia entre
ambos progenitores sobre materias que afectan a la patria potestad -por
ejemplo: si el menor en cuestión ha de acudir a terapia psicológica o no, si ha de ir
a colegio privado o concertado, si ha de tomar la comunión o no, etc – existe
un procedimiento judicial especifico al que pueden acudir las partes a fin de que
el Juez determine qué es lo más beneficioso para el interés del menor implicado.

Causas de extinción de la Patria Potestad / Renunciar a la Patria


Potestad
Las causas de extinción de la patria potestad son:
– la muerte o declaración de fallecimiento del progenitor o del hijo;
– la emancipación del hijo;
– la adopción del hijo.
La extinción de la patria potestad se refiere a los casos en los que este
concepto deja de existir tanto para quienes ostentan su titularidad como para el
hijo.
En cuanto a la renuncia, la patria potestad es imprescriptible, intransmisible e
irrenunciable y, por tanto, indisponible para las partes.
No importa que ambos progenitores estén de acuerdo, no importa que lo plasmen
en un convenio regulador, o que presenten una demanda conjunta, la única forma
de privar a un progenitor de la patria potestad es que este incumpla con sus
obligaciones paternofiliales, y jamás podrá ser el mismo el que presente la
demanda solicitando la privación, sino que los que podrán presentar esa demanda
serán el otro progenitor, el ministerio fiscal o el Juzgado de oficio.
La adopción

La adopción es un procedimiento legal mediante el cual niños, niñas o


adolescentes son acogidos en una familia con el propósito de ofrecerles afecto,
cuidados, educación, protección y un ambiente propicio para su desarrollo. Al ser
adoptados, se establece un vínculo equivalente al de familia consanguínea entre
el adoptado y la familia adoptante.

Los padres adoptivos asumen los mismos derechos y


responsabilidades respecto a la persona y bienes del adoptado que los padres
biológicos respecto a sus hijos. Del mismo modo, el adoptado adquiere los
mismos derechos y obligaciones hacia los padres adoptivos, como lo haría
un hijo biológico.

¿Quiénes pueden adoptar?


El proceso de adopción depende de distintas legislaciones federales y locales. Sin
embargo, en México en el Código Civil Federal hay algunas disposiciones
generales como la especificación de qué personas pueden tener derecho a
adoptar.

El Artículo 390 establece que cualquier individuo mayor de veinticinco años,


sin estar casado, y en pleno ejercicio de sus derechos, tiene la posibilidad de
adoptar a uno o varios menores o a una persona incapacitada, incluso si esta
última es mayor de edad. En este sentido, el adoptante debe tener al menos
diecisiete años más que el adoptado y cumplir con ciertos requisitos, lo cuales
son:

 Demostrar que tiene los recursos suficientes para proveer la subsistencia,


educación y cuidado del adoptado como si fuera su propio hijo.

 Demostrar que la adopción es beneficiosa para el adoptado.

 Pasar una evaluación que diga que el adoptante es apto para la responsabilidad.

Consentimiento y relación con los


progenitores
El artículo 397 indica que para que se pueda llevar a cabo la adopción, es
necesario obtener el consentimiento de las siguientes partes involucradas:

 El padre o madre que ejerce la patria potestad sobre el menor que se pretende
adoptar.

 El tutor legal del menor que se va a adoptar.

 La persona que haya cuidado y tratado al menor como a su propio


hijo durante al menos seis meses, en caso de que no exista un padre/madre con
patria potestad o tutor legal.

 El Ministerio Público del lugar donde resida el adoptado, si este no cuenta con
padres conocidos, tutor legal o alguien que lo cuide de manera evidente y haya
acogido al menor como hijo.

 Las instituciones de asistencia social, ya sean públicas o privadas, que hayan


acogido al menor o incapacitado que se pretende adoptar.

Matrimonio
El matrimonio o unión conyugal es una institución social fundamental, que
involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo
de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e
incluso religiosas dictaminadas por la sociedad.
El matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y
religiosa, y una entidad cultural tradicional. Es decir que por matrimonio podemos
entender distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales, dependiendo
de la tradición específica de una sociedad y su imaginario.
Así, el matrimonio es comúnmente regulado por la ley (sobre todo para prohibir las
uniones que culturalmente se consideran inadecuadas, como las incestuosas),
pero tiene una existencia milenaria, con presencia en sociedades que
comprendían la justicia y el Estado de un modo muy distinto al contemporáneo.

Características del matrimonio


La ley de muchos países permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El matrimonio, tal y como lo entendemos hoy en Occidente, se caracteriza por:

 Ser un vínculo legal voluntario y duradero. Las personas se pueden casar


únicamente por su propia voluntad, y deben hacerlo mediante una serie de
ritos y ceremonias legales (y religiosas, si así lo desea) que atestiguan la
validez y legitimidad del hecho.
 Puede ser civil y/o religioso. Todo depende de las creencias de los
cónyuges, aunque el único valedero ante el Estado es el civil, y el único
valedero ante la Iglesia es el religioso.
 Ser monógamo. Involucra a dos personas únicamente, quienes se
comprometen a tener un vínculo amoroso y sexual exclusivo (fidelidad).
 Es tradicional y convencional. Se rige por las convenciones y tradiciones
sociales, morales y religiosas de la comunidad y la nación, por lo que puede
tener marcadas diferencias de una región del mundo a otra.
 Crear una comunidad de bienes. Llamada “comunidad conyugal”, implica que
todas las propiedades y capitales obtenidas desde el inicio del matrimonio son
de ambos cónyuges por igual, lo que implica un reparto común y la necesidad
de arreglos en caso de divorcio.

Tipos de matrimonio
Existen los siguientes tipos de matrimonio:
 Matrimonio religioso. Involucra un conjunto de ritos y ceremonias con un
fuerte componente simbólico, determinados por el tipo de religión de la cual se
trate: judía, católica, islámica, etc. Generalmente exige que ambos cónyuges
practiquen la misma fe y suele ser mucho más rígida con sus mandatos y
exigencias.
 Matrimonio civil. Se trata de la contrapartida legal, laica y jurídica del
matrimonio religioso, la cual se rige por las leyes del Estado y no por los
mandatos de la religión o la moral. Por ende, es mucho más permisivo en
ciertas ocasiones y es el único valedero ante la justicia.
 Matrimonio igualitario u homosexual. Se trata de la unión entre dos
personas del mismo sexo, bajo los mismos términos del matrimonio civil
heterosexual. En algunas latitudes es más aceptado que en otras, y en algunas
lo es bajo un nombre distinto al de “matrimonio”, como “unión civil”.
 Matrimonio por conveniencia. Se llama así a los matrimonios que, en
principio, no nacen del amor sino del interés, o sea, de un intercambio como
cualquier otro. El matrimonio por interés no es bien visto socialmente, a pesar
de que en la antigüedad todas las formas de matrimonio eran, en principio, por
interés: un príncipe y una princesa solían casarse para unificar sus reinos, no
porque se amaran, por ejemplo.

Importancia del matrimonio


El matrimonio es una figura central en la constitución de las sociedades. De forma
más o menos explícito, todas las sociedades tienen como principio
fundamental la reproducción de la especie y la conformación de nuevas
familias. Por eso, el vínculo matrimonial desde un principio se ha visto protegido
legalmente y amparado por costumbres sociales, morales y culturales.

Justamente por esa razón, la introducción de nuevas formas de matrimonio


son siempre polémicas: se trata de un pequeño pero significativo cambio en la
idea matriz de la sociedad.

Para algunos implica hacerla más amplia, democrática y abarcadora de los estilos
de vida que ya existen, mientras que para otros significa la pérdida o alteración
de valores antiguos creados en una sociedad muy anterior y muy distinta a la
contemporánea.

¿Qué es el divorcio?
Un divorcio es un procedimiento jurídico que disuelve el matrimonio y pone
fin a la unión conyugal (y a todos sus efectos civiles, sociales y patrimoniales).
Permite que las dos personas involucradas puedan continuar su vida solteras, o
incluso volverse a casar.
Es una figura legal presente hoy en día en casi todos los órdenes jurídicos del
mundo. Se da conforme a lo establecido en la ley, de modo que sus normativas,
procedimientos y tipos varían bastante de un país a otro.

Principales causas del divorcio


Un divorcio puede darse por razones muy diversas entre sí, algunas de tipo social,
psicológico, emocional o jurídico, las cuales están siempre establecidas en la ley
sobre el tema. En algunos casos se someten a la voluntad de un juez,
especialmente cuando el deseo de divorciarse no es compartido, sino que uno de
los dos cónyuges demanda que el Estado disuelva el matrimonio. Entre las
principales causas podemos enumerar:

 Separación de cuerpos o abandono del hogar, esto es, que los dos
cónyuges ya no viven juntos, ni han llevado una vida de casados, durante
un tiempo mínimo establecido por la ley (o que uno de ellos se ha marchado
definitivamente). De esa manera, en realidad ya se han separado, y solamente
necesitan la oficialización jurídica.
 Mutuo acuerdo, cuando simplemente las dos personas ya no desean estar
casadas, por diferencias irreconciliables de personalidad o cultura, por pérdida
del amor u otras razones de tipo emocional compartidas.
 Adulterio o convivencia con terceros, es decir, si a pesar de estar casados
los cónyuges (o uno de ellos) entabla relaciones de pareja con otras personas
o construye con ellas otros núcleos familiares.
 Agresión hacia la pareja, ya sea debido a problemas psicológicos o
psicosociales (adicciones, por ejemplo), la violencia doméstica suele ser causal
de divorcio en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, ya que pone en
riesgo la vida del cónyuge vulnerado.
 Bigamia, o sea, que un cónyuge tiene varios matrimonios simultáneos (cosa
que en la mayoría de los órdenes legales occidentales constituye un delito).

Tipos de divorcio
Los tipos posibles de divorcio dependen mayormente de lo contemplado en las
leyes nacionales, de modo que no existe una categorización universal al respecto.
Sin embargo, en la mayoría de los ordenamientos legales en que el divorcio está
presente, se distingue entre:

 Divorcio voluntario, cuando se trata de una situación de mutuo


consentimiento, en el que ambos cónyuges deciden poner fin al matrimonio.
 Divorcio necesario, cuando existen condiciones que permiten al Estado poner
fin al matrimonio, a pesar de que alguno de los cónyuges no esté de acuerdo.
 Divorcio incausado, conocido popularmente como “divorcio exprés”, es aquel
que no requiere de causas concretas, ni del mutuo consentimiento de los
cónyuges, para disolver el nexo matrimonial.
Efectos del divorcio
El principal efecto del divorcio es, obviamente, que dos personas casadas dejan
de estarlo, o sea, la disolución del vínculo conyugal y de todos sus efectos
legales. Esto significa que el patrimonio conyugal, o sea, la comunidad de bienes
compartida entre los cónyuges, se termina, y se debe por lo tanto proceder a
una repartición acordada de bienes.

En ocasiones, el divorcio además trae consigo algunas obligaciones para los


cónyuges, especialmente en el caso en que tengan hijos concebidos dentro del
matrimonio.

¿Qué es el patrimonio?
El patrimonio es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que
forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse. Sin embargo, este
término puede tener significados muy distintos dependiendo del área del saber
desde donde lo contemplemos.

Por ejemplo, el patrimonio en sentido jurídico es la totalidad de los activos


y pasivos de una persona natural o jurídica, es decir, “todas aquellas relaciones
jurídicas (…) que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de
estimación pecunaria”. Esto último significa que pueden ser traducidos a un monto
en dinero.

En ese sentido, cuando una empresa pierde parte de su patrimonio, entendemos


que se empobrece: ha tenido que vender parte de sus bienes o de sus acciones
en otras empresas, por ejemplo. Lo mismo ocurre cuando decimos que alguien
tiene un patrimonio gigantesco: que el total de los bienes y capitales que posee
arrojan una suma muy significativa.

INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y BIENES

ARTÍCULO 10.- El patrimonio de la ANDA, está integrado por:

I. Los bienes inmuebles y muebles propiedad del Sindicato, así como los
frutos que se obtengan de los mismos y los que en el futuro se
adquieran, avalados por la Asamblea, conforme a lo establecido en este
Estatuto.
II. Los fondos que se obtengan generados por concepto de gastos de
administración y cuotas sindicales.

III. Las donaciones, herencias y legados otorgados por personas físicas y


las donaciones o aportaciones de cualquier persona moral o entidad
pública o privada.

IV. Los rendimientos que el Sindicato obtenga de los instrumentos y


valores depositados, en instituciones aprobadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, que no impliquen una especulación
financiera.

V. Los Fondos de Previsión Social, Jubilación y Resistencia, el seguro de


vida, o cualquier otro existente o que se llegase a crear y que haya sido
instituido a favor del Sindicato.

ARTÍCULO 11.- La ANDA será la responsable de la administración de


los fondos del sindicato según su origen y destino.

La ANDA será la responsable de la administración de los fondos y bienes


inmuebles, inscritos en el Fideicomiso del Fondo de Jubilación así como
los frutos, productos y aprovechamientos de los mismos, en los términos
que dispone este Estatuto y no podrán tener otro fin que el de ser
integrados al mismo Fondo de Jubilación.

ARTÍCULO 12.- La Asamblea determinará las cantidades y porcentajes


que se integran al patrimonio por concepto de:

I. La Cuota Sindical es la cantidad aportada por todos los socios para


cubrir los gastos de operación de la ANDA, en el cumplimiento de su
objeto social y sus finalidades. La cuota sindical podrá ser ordinaria o
extraordinaria. El remanente de la cuota sindical después de ser
cubiertos los gastos del Sindicato, se integrará a los fondos que forman
parte del patrimonio de la ANDA.

II. Las cantidades que por concepto de gastos de administración perciba


el sindicato de los Trabajadores Actores que aún no son socios.

ARTÍCULO 13.- Es cuota ordinaria, la que acuerde la Asamblea General


por las dos terceras partes del quórum de los socios, con derecho a voto,
presentes en Asamblea, señalando el motivo específico de su destino.
Esta cuota deberá ser descontada del salario del socio.

ARTÍCULO 14.- Son cuotas extraordinarias, todas aquellas que tengan


que ser cubiertas por los socios del Sindicato para gastos de emergencia
y contingencia por motivos de solidaridad. Estas cuotas deberán ser
aprobadas por el voto mínimo de tres cuartas partes del quórum de los
socios con derecho a voto presentes en la Asamblea General de que se
trate.

ARTÍCULO 15.- Sin excepción, todos los miembros de la agrupación que


reciban un salario por su desempeño como Trabajador Actor, están
obligados a cubrir las cuotas sindicales a que se refiere este Capítulo.

ARTÍCULO 16.- Los fondos de Previsión Social (prevención de la salud,


servicios médicos y seguros de vida) no tienen límite de integración y
estarán formados por los siguientes conceptos:

I. Las aportaciones económicas que, para tal efecto, ingresen al


Sindicato para Previsión Social conforme a lo pactado en cada Contrato
o Convenio Colectivo de Trabajo celebrado con las empresas o patrones,
o que ingresen de manera legítima y transparente para este fin, por
cualquier entidad pública o privada.
II. Donativos, ayudas solidarias y todas las que en el futuro se generen,
sin que estos suplan la obligación del pago de salarios y Previsión Social
por parte del empleador.

III. Las cantidades no ejercidas del presupuesto para gastos de


administración, se deberán aplicar al Fondo de Previsión Social. Lo
anterior, deberá ser informado a la Asamblea y publicado en el portal de
transparencia de la ANDA.

IV. Las aportaciones que ingresen al Sindicato para Previsión Social,


conforme a lo pactado en los acuerdos documentados debidamente con
un registro digital o nómina de cotización voluntaria, celebrados con los
socios aspirantes y transitorios, en tanto no se tenga un convenio de la
ANDA con las fuentes de trabajo.

V. Las aportaciones que hagan los socios, conforme al Reglamento de


Previsión Social. El reglamento deberá contener las disposiciones para
otorgar el servicio.

VI. Los recursos autogenerados por servicios y actividades realizadas por


la ANDA, de acuerdo con el Plan Estratégico aprobado en la Asamblea.

ARTÍCULO 17.- El patrimonio de Jubilación está compuesto por los


Fondos de Jubilación y los bienes inmuebles que formen parte del
Fideicomiso correspondiente. El monto total del Fondo de Jubilación y los
intereses que este produzca, se integrarán a un Fideicomiso único e
indivisible, con el objeto de salvaguardar la Jubilación y el patrimonio de
los socios en los términos del reglamento respectivo.

Este Fideicomiso deberá establecerse ante Notario Público,


especificando que los fondos antes citados, serán administrados por una
Entidad Fiduciaria, y quedando claramente establecido, que todos los
bienes inmuebles se otorgan en comodato al Sindicato, en la inteligencia
de que no podrán ser enajenados, gravados o hipotecados, salvo
autorización de la Asamblea General y únicamente para los fines de
Jubilación.

Los beneficios económicos que generen el uso y aprovechamiento de


dichos bienes inmuebles del Fideicomiso del Fondo de Jubilación, una
vez cubiertos los gastos propios de su administración, pasarán a formar
parte de dicho Fondo.

En el Fondo de Jubilación aquí señalado, se establece que; tanto el


capital, los intereses o cualquier otro fruto que produzca el mismo,
deberán ser utilizados única y exclusivamente para fines de Jubilación.
No se podrá disponer del Fondo de Jubilación, fuera del objeto para el
cual fue constituido, salvo disposición en contrario determinada en
Asamblea General Extraordinaria, cuyo quórum mínimo deberá ser de
cuatrocientos socios con derecho a voto. La votación a favor deberá ser
de por lo menos las tres cuartas partes de los socios asistentes con
derecho a voto.

El Comité Ejecutivo Nacional presentará en la misma asamblea, el plan


de recuperación y reintegro al Fondo de Jubilación.

ARTÍCULO 18.- Aquellos bienes muebles, considerados patrimonio


histórico o artístico, serán inventariados y sólo se podrán enajenar en
caso de crisis grave.

La decisión de poner a consideración de los socios la enajenación del


bien, deberá ser tomada por Acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria, dando paso a un período máximo de treinta días para
iniciar la consulta.
La votación se realizará de manera directa, secreta, universal y personal,
conforme al padrón de socios, en urna transparente, o mediante
votación electrónica y/o digital, para emitir el voto durante cinco días
hábiles y bajo vigilancia estricta del Comité de Fiscalización y Vigilancia.

Una vez escrutado y si el voto es favorable, a la enajenación del bien, los


recursos obtenidos serán destinados exclusivamente al motivo aprobado
por la Asamblea General. En caso de remanente, será destinado al
Fideicomiso del Fondo de Jubilación.

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