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Civil

Este documento trata sobre el origen, evolución y definición del derecho civil. Explica que el derecho civil proviene del derecho romano y ha evolucionado a través de los años, pasando de ser un derecho público y privado a ser solo un derecho privado. También define conceptos clave como persona, capacidad e incapacidad.
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Este documento trata sobre el origen, evolución y definición del derecho civil. Explica que el derecho civil proviene del derecho romano y ha evolucionado a través de los años, pasando de ser un derecho público y privado a ser solo un derecho privado. También define conceptos clave como persona, capacidad e incapacidad.
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DERECHO CIVIL

a). ORIGEN:
Del derecho romano viene la denominación derecho civil, ius civile, al que Justiniano
caracterizó como el derecho de la ciudad, de los ciudadanos romanos, contraponiéndolo
al ius Gentium, éste último que correspondía al derecho común de todos los pueblos, en
relación a Roma.
Modernamente ya no comprende el derecho público y el derecho privado
conjuntamente, ahora quedó como un derecho estrictamente privado. Su verdadera
concepción se da a través del Código de Napoleón, considerado como el primer Código
Civil.

b). EVOLUCION:
“...se hace imprescindible al estudiar la rúbrica de nuestra materia, hacer un desarrollo
histórico del proceso seguido por la denominación, y su contenido desde sus comienzos
hasta nuestros días.

En el Derecho Romano la expresión ius Civile se utilizó con cuatro significados


totalmente distintos:
- Como Derecho Nacional. En este sentido fue famosa en las escuelas la
definición de Justiniano: «El Derecho que cada pueblo constituye
exclusivamente para sí y que es propio de los individuos de cada ciudad».
- Como Derecho Privado. strictu sensu formando parte del Derecho en general,
que abarca el natural, el de gentes y el civil.
- Como conjunto de leyes, plebiscitos, senadoconsultos, decretos de los príncipes
y autoridad de los jurisconsultos. En este tercer sentido el Derecho civil se
oponía al Derecho pretorio, introducido, como es sabido, por los edictos del
Pretor.
Finalmente, se llamó así a aquel Derecho que no podía recibir una denominación
especial.

La acepción que más pesó en un principio dentro de este cuádruple significado es la que
contrapone el ius Civile – propio de los ciudadanos - al ius Gentium - común a todos los
pueblos -. Sin embargo, extendida en el año 212, por el Edicto de Caracalla, la
ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano, esta concepción -
fundamentalmente política - del Derecho Civil, cayó en desuso a lo que contribuyó no
poco el ius Gentium, iniciándose un proceso de «privatización» del Derecho Civil que
continua en etapas ulteriores de su evolución histórica.

Durante la Edad Media, el término ius Civile ya no se refiere a un mero Derecho


nostrae civitatis, sino que pasa a ser un sinónimo del Derecho Romano. Ser «civilista»
era ser «romanista». El Derecho civil se engarzaba directamente con el Derecho
Romano que aparecía como una legislación universal y común en cada pueblo. A ella se
oponía el llamado «Derecho Real» introducido y creado por los pueblos mismos en su
ordenación particular especialmente por las Pragmáticas de los Reyes.
A fines de la Edad Media y principios de la Moderna sigue el Derecho civil
comprendiendo tanto el Derecho público como el privado; pero pronto - y en base a la
potestad legislativa de la Iglesia - adquiere autonomía propia el Derecho canónico, y
ya muy cerca de la época de la Codificación, merced a un proceso de costumbres ya
apuntado en la Escuela de Bolonia, continuado por lo Glosadores y definitivamente
confirmado después de la Recepción del Derecho Romano, queda el término ius Civile
circunscrito exclusivamente al campo del derecho privado.
En la Revolución francesa y en el movimiento científico inmediatamente posterior a
ella se consagra de una manera definitiva la total privatización del Derecho civil que
para a hacerse sinónimo del «Derecho privado de cada pueblo en particular».
Del tronco del Derecho Privado se desgajan el Derecho mercantil, el Derecho agrario, el
inmobiliario, registral o hipotecario - que sin independizarse estos últimos totalmente
del Derecho civil, del que constituyen una mera parte o aspecto, gozan de una cierta
autonomía ”1

c). DEFINICION:
Es el conjunto de normas justas y coactivas de carácter privado, que regulan las
relaciones de asistencia, autoridad y obediencias más generales en la vida de los
hombres, como miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales
de su existencia dentro del contexto social, en las que las personas que intervienen
aparecen como simples particulares, independientes de su profesión, clase social,
condición o jerarquía.

La palabra civil surge de “civitas” voz latina que significa de la ciudad o relativa a la
ciudad, entendiéndose al Derecho Civil como el Derecho de la ciudad.

d). Ubicación. Naturaleza jurídica.


El Derecho Civil lo ubicamos en el Derecho Privado de carácter general o común que
disciplina las relaciones de los particulares.

e). Cronología de Codificación.


Para el cual se debe tener un conocimiento científico (por lo menos es Abogado y
Notario) para crear el código, esto se debe de hacer agrupando las normas en solo
sentido y una sola época.

f). Planes o sistemas del derecho civil


Los cuales podemos mencionar dos:
- Romano Francés (Jurisconsulto Gallo) según este plan el Derecho Civil
giraba alrededor de las personas y lo dividían de la siguiente forma: * Personas;
* Cosas y * Acciones.
- Germano (Jurisconsulto Savigni) según este plan el Derecho Civil giraba
alrededor de los bienes materiales y lo dividían de la siguiente forma: * Parte
General o Introductoria; * Derechos Reales; * Obligaciones; *Familia y *
Sucesiones.

g). COPILACION DEL DERECHO CIVIL:


Es la agrupación de normas de diferente índole, por ejemplo:
Primer Código Civil Dto. 175 08/03/1877 Presidente Justo Rufino Barrios
Segundo Código Civil Dto. 2009 13/03/1933 Presidente
Tercer Código Civil Dto. 106 14/09/1963 Presidente Enrique Peralta Azurdía.

PERSONAS.

1
Puig Peña, Federico. “COMPENDIO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL” Tomo I. Madrid,
España 1,976. Págs. 18 y 19.
a). DEFINICION DE PERSONA.

Es todo ser o entidad susceptible de ser sujeto de derechos y ente capaz de adquirir
derechos y contraer obligaciones.

b). CLASIFICACION DE LAS PERSONAS.

Individuales.
Es la persona física o natural, es decir, seres humanos sujetos de derechos y
obligaciones. Ej. El Hombre.

Colectivas o morales. Son aquellas entidades formadas para la realización de un fin


permanente y colectivo de los hombres a la que el derecho objetivo reconoce capacidad
que les permite tener derechos y obligaciones. Ej. Sindicatos, municipalidades,
universidades, etc.

PERSONALIDAD:
a). DEFINICION.
Es la aptitud que la ley confiere a una persona para ser sujeto de derechos y
obligaciones, que también opera como una condición (sine qua non) que el Derecho
exige y confiere para entrar al mundo jurídico.

b). TEORIAS QUE DETERMINAN CUANDO PRINCIPIA LA


PERSONALIDAD.

Del Nacimiento: Plantea que la persona adquiere la personalidad al nacer. La mantiene


el Código Alemán, Suizo, Austriaco, Portugués, etc.

De la Concepción: Esta teoría sostiene que el hombre existe debido a la concepción y


reconoce el inicio de la personalidad a partir del momento de la concepción

De la Viabilidad: Sostiene que además del nacimiento es necesario que el nacido tenga
la aptitud sicológica para seguir viviendo fuera del vientre materno por sí solo, en
condiciones de desarrollarse. Teoría mantenida por el Código Francés e italiano.

Teoría Ecléctica Acepta el origen de la personalidad en el nacimiento, pero


reconociendo derechos del concebido. Constituye una amalgama de las teorías
anteriores. El Código Civil en su artículo 1 guatemalteco acepta esta teoría.

TEORIA QUE ADOPTA NUESTRO CODIGO CIVIL (ORIENTACIÓN DEL


CODIGO CIVIL NACIONAL.
La Teoría Ecléctica según el artículo 1 del Código Civil.

d). CONNOCENCIA: (partos dobles o múltiples)


Es la figura que se da cuando en un parto nacen 2 o más persona y se presenta el
problema de quien de los nacidos tiene más derechos. Art. 2 Código Civil.

e). CONMORENCIA.
Nuestra legislación prevé que si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no
se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo
tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. (Artículo 3.
Código Civil).

Art. 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del 1 al 4 del Código


Civil.

CAPACIDAD E INCAPACIDAD CIVIL DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES:

CAPACIDAD.

a). Definición:
Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona tiene para ser titular como
sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas o bien ejercitar sus derechos y cumplir sus
obligaciones personalmente.

Clasificación:

De Goce o de Derecho. Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona


tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Art. 1 del
Código Civil.

De Ejercicio o de Hecho. Es la capacidad de adquirir y ejercitar por si los derechos y


asumir por si obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad; el Código Civil
establece en el artículo 8 1ª mayoría de edad se alcanza a los 18 años.

Causas que modifican la Capacidad:


- Causas que limitan la capacidad de ejercicio:
Edad (Art. 8 del Codigo Civil) CAPACIDAD RELATIVA.
Nacionalidad (Art. 96 del Código Civil)
Domicilio (Art. 32 del Codigo Civil)
Parentesco (Art. 283 y 1792 del Codigo Civil)
Enfermedad fisica o mental (Art. 9 al 14 del Codigo Civil)
Sentencia Penal Condenatoria (Art. 392 del Código Procesal Penal)
Concurso y quiebra (Art. 347 y 379 Código Procesal Civil y Mercantil.
Causas Derivadas de Vínculos Sociales o Condición Jurídica de las personas:
- Territorio: domicilio, residencia, ausencia.
- Familia: capacidad del marido y la mujer, parentesco.
- Ciudadanía: nacionalidad y extranjería.

INCAPACIDAD:

a). Definición.
Es la falta de aptitud para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en
negocios jurídicos por sí misma, es el estado especial en que se encuentra una persona
privada de su capacidad de ejercicio. Art. 9 del Código Civil.

b). Clasificación.
Absoluta.
cuando impide totalmente la facultad de obrar, es decir, que no puede ejecutar sus
derechos y no puede desenvolverse de ninguna forma. Por ejemplo los mayores de edad
que adolecen de enfermedades mentales que los priva de discernimiento. Art. 9 del
Codigo Civil.

Incapacidad Relativa:
Es la que limita determinados actos, por dejar en libertad para realizar los restantes
negocios jurídicos y puede subsanarse con la asistencia, autorización o concurso de un
representante legal. Por ejemplo la esposa no puede realizar el contrato de compra venta
con el esposo. Art. 10 del Código Civil.

Legal.
es el estado especial en que se allá la persona a la que a pesar de ser capaz naturalmente
tiene prohibido por la ley actuar en derecho (Art. 9 del Codigo Civil).
Natural.
Es cuando por la propia disposición de la naturaleza el sujeto se encuentra incapaz.

c). DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN.


Es la declaración judicial del estado de incapacidad de una persona mayor de edad, la
que debe de ser dictaminada por un tribunal y que le limita el ejercicio para la
realización de la vida civil y privada.
puede ocasionar los siguientes efectos:
1. Que se le nombre un Tutor o representante.
2. La suspensión absoluta para el ejercicio de sus derechos civiles.
3. La suspensión de sus atribuciones según el estado civil.
Por quien puede ser solicitada:
1. Por la Procuraduría General de la Nación.
2. Por los parientes del incapacitado.
3. Por las personas que tengan contra él alguna acción que deducir.

REGULACIÓN LEGAL.
Artículos 9 al 14 del Codigo Civil y del 406 al 410 del Código Procesal Civil y
Mercantil.

ESTADO CIVIL:

a). DEFINICIÓN:
Es la situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la
familia, a la sociedad y ante la nación, que influye en sus facultades, capacidad y
obligaciones.

b). CARACTERÍSTICAS:
- Personalismo.
significa que solo las personas individuales o físicas tienen estado civil y éste muere
cuando muere la persona.

Oponible. (erga omnes) Que puede oponerse a todas las personas.


No Patrimonial. que no se puede valorar en dinero

Indivisible.
Que no se puede dividir.

Imprescriptible.
Que no se puede perder ni adquirir con el transcurso del tiempo

Intransferible.
Que no se puede transmitir.

Irrenunciable.
Que no se puede renunciar simplemente al estado civil.

Inalienable:
No se puede vender o comprar ni embargar

c). MEDIOS DE COMPROBACIÓN:


Las certificaciones de las actas del Registro Civil. Prueban el estado civil de las
personas. LEY DE RENAP.

d). POSESIÓN NOTORIA DE ESTADO.


Es el conjunto de circunstancias de hecho (Filiación y el parentesco entre una persona y
la familia a la que pretende pertenecer) que cuentan con valor de derecho en relación
con el estado civil de las personas.
Se deba probar mediante la realidad; por el uso habitual del apellido del progenitor; que
el progenitor haya tratado al demandante como hijo al proporcionarle alimentación,
educación y reconocerlo como hijo públicamente.

e). ACCIONES DEL ESTADO CIVIL.


Es la facultad que tiene toda persona de acudir a un tribunal para hacer cesar el estado
civil que una persona se atribuye ilegalmente en la constitución, destrucción o
declaración del mismo.
Ejemplo:
La acción o reclamo del estado para que se establezca, modifique o extinga.
Acciones contra las actas del registro Civil para pedir su rectificación, nulidad o
cancelación.
Acciones o asesoría del Estado para mantener en la posesión o reintegrarla al que la
haya perdido.

CLASIFICACIÓN.
1. Según el matrimonio. Artículo 78 CO.CI.
Soltero o casado.
2. Según nacionalidad. Artículo 144 CPRG. Artículo 12 y 85 ley de migración
y su reglamento.
Nacional o extranjero.
3. Según la edad. Artículo 147 CPRG. Artículo 8 CO.CI.
Mayor de edad o menor de edad.
4. Según la dependencia o relación a los defectos físicos o psicológicos.
Artículo 8, 9, 10 CO.CI.
Capaz o incapaz.

IDENTIFICACION DE LA PERSONA:

a). DEFINICION DEL NOMBRE.


Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales. Es
el principal elemento de identificación y sirve para diferenciar a cada persona de las
demás. Art. 4 Código Civil.
Como se forma el nombre:

Pronombre: es el nombre propio o de pila Ej. Jorge Luis


Patronímico: Apellido Familiar Ej. Medina López.

b). ORIGEN Y DEFINICION.


ORIGEN

Expresión de una necesidad sentida, el nombre ha sido objeto de larga y cambiante


evolución hasta alcanzar las formas ahora conocidas.
En épocas remotas, constaba de una sola palabra, y no era transmisible ni significaba
nexo familiar alguno. (Ej. Jesus)
Los romanos idearon y regularon un sistema completo del nombre, que consistía en
integrarlo de la siguiente manera: prenombre (nombre propio o de pila), nombre
(especie de apellido común) y conombre (segundo nombre), utilizado por la escasez de
prenombres masculinos.
En la época moderna, el nombre propio y los apellidos constituyen la esencia de cada
sistema. Los nombres propios surgieron como denominaciones aisladas. Los apellidos,
en cambio, surgieron como derivaciones de nombre propios, por referencia a ciudades o
regiones, a colores, a minerales, a plantas, a características personales o por otra clase
de referencias, sin que sean escasos los apellidos de cuya derivación se desconoce el
origen. El nombre ha tenido y tiene tanta importancia que ha sido y es objeto de especial
regulación legal, caracterizándose por su obligatoriedad. Las disposiciones legales sobre
el nombre dejan prevista la forma subsanar errores de inscripción, variaciones o
cambios en los mismos, así como una cuidadosa protección en los casos de uso indebido
o usurpación.

DEFINICIÓN
Es la Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales.

c). SOBRENOMBRE Y PSEUDONIMO

EL SOBRENOMBRE: (Alias o Apodo)

Es el impuesto a determinada persona por otra u otras, en expresión que se generaliza,


casi siempre con el objeto de poner de manifiesto una característica personal o cierta
actividad a la cual se dedica. Ej. Colocho.

EL PSEUDONIMO:
(Etimológicamente Falso Nombre Artistas, literatos)
Es una auto denominación distinta del nombre verdadero nombre, creado y
popularizado por impulso propio. Ej. Pepe.

d). Escuelas que explican la Naturaleza Jurídica del nombre.

Institución de Policía Civil. Es el criterio de Planiol quien pone énfasis en la


obligatoriedad del nombre. Esta designación oficial es una medida que se toma tanto en
interés de la persona como en interés de la sociedad a que pertenece. La ley lo establece
que en interés de la persona en interés general y es para ella una institución de policía la
forma obligatoria de la designación de las personas.
Derecho de propiedad: Esta escuela sostiene que en virtud de que el nombre pertenece a
la persona a quien se le ha designado o por la ley le corresponde; no obstante que otra u
otras tengan el mismo nombre, que también les pertenece, es lógico que sea considerado
como un derecho de propiedad exclusivo e inviolable.
Atributo de la personalidad: Así es considerado por quienes opinan que la persona no
es un concepto creado por el Derecho, sino preexistente a este, que no hace más que
admitirlo, y reconocer sus calidades características.
Derecho de Familia: Esta opinión adhiere el nombre a la familia que lo usa, no
importando, o, dicho de otra forma, sin tener relevancia la repetición del mismo en otra
u otras familias, porque la filiación es determinante para su uso exclusivo, por lo cual
viene a ser «el signo interior distintivo del elemento del estado de las personas que
resulta de la filiación».

e). acciones que nacen del derecho al nombre


1. uso.
2. reconocimiento.
3. modificación o cambio.

f) CARACTERISTICAS.

Oponible
(Erga Omnes) Significa oponible a la colectividad.

Irrenunciable:
Significa que no se puede renuncia a él, pues todos tenemos la obligación de
identificarnos con un nombre.

Imprescindible:
Que no se pierde ni se adquiere con el transcurso del tiempo.
No tiene una estimación pecuniaria: que no se puede valorar en dinero y no se puede
comprar.

g). CAMBIO DE NOMBRE E IDENTIFICACION DE PERSONA


El artículo 6 del Código Civil establece que las personas no pueden cambiar de nombre
sino con autorización judicial, así como el Código Procesal Civil y Mercantil, en su
artículo 438 estipula que la persona que por cualquier motivo desea cambiar su nombre,
lo debe solicitar por escrito al juez de Primera Instancia, debiendo expresar los motivos
y el nombre que va a adoptar. Así mismo, cuando una persona use pública y
constantemente nombre propio distinto al que aparece en su partida de nacimiento o use
incompleto su nombre, puede establecer su identificación mediante el procedimiento de
identificación de persona que consiste en una declaración jurada hecha en Escritura
Pública, y que se encuentra contemplado en el artículo 440 del Código Procesal Civil y
Mercantil y Artículo 18 del Decreto 54-77.

h). Regulación legal:


Artículos 4, 5, 6 y 7 del Código Civil; 438, 439, 440, 441 y 442 del Código Procesal
Civil y Mercantil; 18, 19 y 20 del Decreto 54-77 del Congreso de la República, Ley
Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria.

EL DOMICILIO:

a). DEFINICION

Es el lugar o circulo territorial donde se ejercitan los derechos y cumplen las


obligaciones, y constituye la sede jurídica y legal de la persona.

b). ELEMENTOS DEL DOMICILIO.

Elemento de carácter especial u objetivo:


lo constituye la residencia que una persona tiene en un lugar determinado y que está a la
vista de todas las personas.

Elemento de carácter intencional o subjetivo: consiste en el ánimo o intención de la


persona de permanecer en ese lugar.

Elemento de carácter temporal: Que consiste en la presunción de ese ánimo para la


residencia continua durante un año en el lugar.

c). CLASIFICACIÓN:
Voluntario o Real:
se constituye voluntariamente el domicilio por el ánimo de permanecer en él, ánimo que
se presume, por la residencia durante un año en el lugar, cesando la presunción si se
comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte.

Domicilio Legal o Necesario o Derivado: el domicilio legal de una persona, es el lugar


en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente; Art. 36-37 del Código Civil.

Domicilio especial, electivo o contractual:


-Castán- lo define como “el domicilio que se escoge para la ejecución de un acto o una
convención y agrega que, se funda en la facultad que tienen las personas capaces de
establecer en sus convenciones todas las cláusulas que no contradigan a las leyes y a las
buenas costumbres”. Art. 40 del Codigo Civil.

Domicilio Múltiple:
se da cuando la persona vive en varios lugares, y la ley establece que se le considera
domiciliado en cualquiera de ellos. Ej. Cadena de almacenes en varios departamentos.
(Art. 34 C.C.)
La persona que no tiene lugar establecido como domicilio se le considera domiciliada
en lugar donde se encuentre.

d). DIFERENCIA ENTRE DOMICILIO, RESIDENCIA Y VECINDAD:

Domicilio: es la circunscripción departamental. (Art. 12 del Código Procesal b Civil y


Mercantil. Ej. Guatemala

Vecindad:
Es la circunscripción municipal en que reside una persona. (Art. 41 C.C.) EJ. Villa
Nueva.

Residencia:
es el lugar que se reside, o sea en términos más precisos es la casa de habitación o bien
la parte de un edificio en que se reside. Ej. 3ª Avenidad 3-80 de la zona 1.

e). Regulación Legal:


Este se encuentra regulado en los artículos: 13, 14, 16 de la Ley del Organismo Judicial;
32 al 41, 83, 93, 240, 311, 314 numeral 9, 412 numeral 1, 427, 432 del Código Civil;
12, 14, 15, 17, 21, 299 segunda parte del Código Procesal Civil y Mercantil; y, 29 y 46
del Código de Notariado.

AUSENCIA:

a). DEFINICION

Es la condición de la persona que se encuentra fuera de la república y tiene o ha tenido


su domicilio en ella. Según el Código Civil en su artículo 42 también es ausente para los
efectos legales, que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora.

b). CLASIFICACIÓN

Ausencia Material:
Es la no presencia de una persona en su domicilio. Art. 42 1ª./p del Código Civil.

Ausencia Simple:
se da cuando la persona se ausenta de su domicilio, pero su paradero no es desconocido
y no hay duda de su existencia. En cuyo caso la persona que ha salido del país debe
encomendar a otras su representación a través de mandato, si no la ley lo considera
ausente. Art. 42 2ª./P del Código Civil.

Ausencia calificada o Desaparición:


se da cuando además de la no presencia de la persona en su domicilio se ignora su
paradero, se duda de su existencia, que es una duda racional que nace de las
circunstancias que haya hecho desaparecer a la persona. Art. 64 del Código Civil.

c). Declaración de Ausencia:


Es el procedimiento mediante el cual un tribunal declara la ausencia de una persona.
PRESUPUESTO:
1. Ausentarse de la República
2. Que tenga o haya tenido domicilio en el territorio
3. Que tenga derechos que ejecutar y obligaciones que cumplir
4. Que no haya nombrado mandatario que lo represente para que responda en el juicio
iniciado contra el ausente.

Objetivo

Nombrar un defensor judicial al ausente. teniendo como objeto nombrar defensor


judicial, para que lo represente en los casos siguientes:

1. Para responder de una demanda.


2. Hacer valer algún derecho en jucio.
3. Para la administración, guarda de sus bienes y cumplimiento de sus
obligaciones. Representante de bienes (administrador).
4. Declaración de muerte presunta.
5. Posesión definitiva de bienes del ausente.

c). Regulación Legal:


Artículos: 42 al 62 del Código Civil; 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil;
8 al 11 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción
Voluntaria, Decreto Legislativo 54-77.

PERSONAS COLECTIVAS O MORALES.

a). DEFINICION

Son entes abstractos a los cuales el Estado les reconoce capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
Es una colectividad de personas o conjuntos de bienes que, organizado para la
realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento del Estado como sujeto de
derechos y obligaciones.

b). CLASIFICACION

Doctrinaria:

- Según su estructura:

1. Corporativas: Tiene como elemento básico una colectividad de individuos y se


rigen por voluntad propia; e
2. Instituciones: tiene una organización dirigida a un fin determinado y se rigen
por norma exterior o voluntad del fundador.

- Según su encuadramiento estatal:

1. Públicas: Son públicas las que se encuadran en la estructura organizacional del


Estado, y
2. Privadas: las que se rigen por sus propias normas y persiguen fines de interés
particular.

c) Según su función:

1. Públicas o de Derecho Público:


son las que participan en sus funciones, en mayor o menor grado, de la potestad o
autoridad del Estado. Ej. Municipalidades y Universidades.

2. Privadas o de Derecho Privado:


las que no tienen ninguna delegación de la potestad pública, desempeñan una actividad
de interés social o interés particular, sean o no de naturaleza económica.

Clasificación Legal:

Instituciones
Fundaciones
Asociaciones.
Sociedades, consorcios y cualesquiera con otros fines lucrativos que permita la ley.

Art. 15 del Código Civil acepta la división tripartita de las personas jurídicas:

c) Creación, nombre, capacidad, domicilio, duración y extinción de las personas


jurídicas o morales:

Creación:

El acto de creación de toda persona jurídica está necesariamente precedido por un


proceso de volición, de uno o varios órganos estatales si se trata de la formación de un
ente de Derecho Público, o de una o varias personas individuales si se trata de la
formación de un ente de Derecho Privado. Cuando ese proceso formativo culmina en la
decisión de organizar y dar vida a una nueva persona jurídica, se procede, ya en los
caminos del derecho, a la elaboración de un proyecto de ley de un acta constitutiva, de
un proyecto de estatutos, o de una escritura pública, según la naturaleza de la misma.

Nombre:

Que sirve para diferenciar a las personas jurídicas unas de otras, evitar que se confundan
entre sí y evitar que se suscite un problema de tipo registral.

Capacidad:

Hace valer sus derechos y responder a sus obligaciones a través de su representante,


pues su personalidad es distinta a las de los socios individualmente considerados. Puede
ser una persona o varias o un órgano administrativo y adquiere su capacidad después de
haber sido inscrita en el registro correspondiente. El ejercicio de la capacidad de una
persona jurídica está encaminado especialmente al logro de los fines para los cuales fue
creada.
Domicilio:

En el documento que la origina se establece el lugar de la sede y donde deba cumplir


con sus obligaciones y ejercer sus derechos.

Extinción:

Cuando una persona jurídica va a extinguirse debe igual que en su creación llevarse a
cabo un procedimiento de varias etapas, entre las cuales está la liquidación, el
cumplimiento de obligaciones pendientes y la decisión sobre el excedente.

Regulación Legal:
Artículos 15 al 31 del Código Civil y demás leyes relacionadas con la forma de
constitución, inscripción y extinción.

DERECHO DE FAMILIA

DE LA FAMILIA:

a). DEFINICION
Es el conjunto de personas que teniendo como base el matrimonio, concubinato,
unión de hecho o filiación se encuentran unidas por lazos de ascendencia y por
la adopción.

b). DERECHO DE FAMILIA


Conjunto de normas jurídicas de Derecho Privado y de interés público que
regulan la constitución, organización y disolución de las relaciones familiares.

c). SU UBICACIÓN EN LA SISTEMATICA JURIDICA


Se ubica dentro de la rama del Derecho Privado, porque este regula las
relaciones entre el Estado y los particulares en una relación de
subordinación.

d). TESIS DE ANTONIO CICU


Divide al Derecho de Familia y lo enmarca ya no dentro del Derecho
Público o del Derecho Privado, para este autor la división bipartita se
convierte en tripartita, es decir Derecho Público, Derecho Privado y
Derecho de Familia.

DE LA FAMILIA

EL MATRIMONIO:

a). DEFINICION
Es una institución social por la que un hombre y una mujer su unen
legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos,
procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.

b). NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO


Existen tres teorías o doctrinas que regulan, y explican cada una de
ellas:
1. La doctrina del matrimonio como un contrato: Para la cual el
matrimonio es un contrato, es decir un acuerdo de voluntades entre dos
personas que hacen surgir derechos y obligaciones entre ellas. La
objeción que existe a esta teoría es que el contrato crea derechos y
obligaciones de carácter económico, mientras que el matrimonio genera
derechos y obligaciones de carácter moral.
2. La doctrina del matrimonio como un acto jurídico: Esta doctrina
toma como base que existen actos jurídicos públicos y actos privados,
los primeros con los cuales actúa el Estado; los segundos los que son
realizados por los particulares. En el matrimonio se conjuntan ambos,
es decir la participación del Estado a través del funcionario que autoriza
el matrimonio y la participación de los particulares o contrayentes.
3. La doctrina del matrimonio como una institución social: Considera
al matrimonio como un entre creado y regulado por sus propias normas
y reglas que le han sido otorgadas por el Estado con el objeto de darle
una seguridad social a dicha institución.

El Código Civil en su artículo 78 acepta al matrimonio como


institución.

c). CLASIFICACION DEL MATRIMONIO:


1. Matrimonio Religioso: Es el celebrado ante sacerdote o ministro de
culto no católico.
2. Matrimonio Civil: Es el celebrado ante la autoridad facultada para ello
y que obligatoriamente debe ser previo al religioso, por disposición de
la ley.
3. Matrimonio Mixto: Surge como resultado de la existencia y
reconocimiento de los matrimonios religioso y civil, a manera de que en
casos determinados uno u otro surtan plenos efectos.

d). REQUISITOS LEGALES PARA CONTRAER MATRIMONIO


1. Requisitos Personales: Se refiere a las personas que intervienen en el
acto matrimonial. En primer lugar, encontramos a los contrayentes
lógicamente hombre y mujer, mayores de edad, sin embargo, en
algunos casos puede autorizarse el matrimonio del varón mayor de
dieciséis años y la mujer mayor de catorce años. Además, los
contrayentes no deben tener impedimentos Dirimentes, es decir causa
que hagan insubsistente el vínculo matrimonial (art.88 c.c.) En cuanto al
funcionario que puede autorizar el matrimonio establece la ley que
corresponde al Notario, al Alcalde, Concejal, o Ministro de Culto
debidamente autorizado. También pueden comparecer testigos en el
acto del matrimonio.
2. Requisitos Materiales: Los contrayentes deben de demostrar su
identidad, además de conformidad con el artículo 97 del código civil, es
obligatorio una constancia de sanidad para el contrayente varón y para
la mujer solamente cuando lo requiera el contrayente varón. Se debe de
dar una constancia del acto a los contrayentes y el aviso al registro civil
dentro de los quince días hábiles a la celebración del matrimonio.
3. Rexquisitos solemnes del matrimonio: La ley establece que el notario
debe de señalar día y hora para la celebración del acto matrimonial y en
la ceremonia de celebración dará lectura a los artículos 78 y del 108 al
114 del código civil; y además recibirá de cada uno de los contrayentes
su consentimiento de tomarse respectivamente como marido y mujer y
en seguida los declarará unidos en matrimonio.

e). DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO:


1. Derecho a la vida en común,
2. Derecho a la relación sexual,
3. Derecho y obligación de procrear y alimentar a los hijos,
4. Obligacion de fifelidad y asistencia recíproca;
5. Derecho u obligación a los alimentos. Etc.
(Art. 108-115 C.C.)

f). CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y ESPOSALES


Capitulaciones Matrimoniales:
Las constituyen el contrato en el que se estipulan las condiciones
relativas a los bienes presentes y futuros de los contrayentes.
Arts. 116-117-119 C.C.
Esponsales
Lo constituye la promesa que hacen hombre y mujer de
contraer matrimonio futuro; sin embargo, ésta no produce la
obligación de contraer matrimonio sino solamente, el resarcimiento
de los daños y restitución de las cosas donadas y entregadas, en
caso de incumplimiento. Art. 80 C.C.
g). REGULACIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO:
Del artículo 78 al 172 del Código Civil; 59 de la Constitución Política de la
República.

12) IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO:


a). DEFINICIÓN
Son prohibiciones establecidas en la ley, cuya consecuencia impide la
celebración de un matrimonio válido y lícito.
No válido: no nace para el Derecho Civil
No lícito: si produce consecuencias.
b). CLASIFICACIÓN
1. Impedimento Dirimentes (Absolutos):
a) Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los
hermanos y medio hermanos
b) Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por
afinidad;
c) Y, las personas casadas y la unidas de hecho con persona distinta de
su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión;
2. Impedimento Impedientes (Relativos):
a) Del tutor y protutor o de sus descendientes, con la persona que esté
bajo su tutela o pro tutela;
b) Del tutor o protutor o de sus descendientes, con la persona que haya
estado bajo su tutela o pro tutela, sino después de aprobadas y
canceladas las cuentas de su administración;
c) Del que, teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario
judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que
la administración pasare a otra persona;
d) Del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción.

c). INSUBSISTENCIA DEL MATRIMONIO


Resulta de la existencia de impedimentos dirimentes, que son
prohibiciones cuya violación produce la nulidad absoluta del
matrimonio y este no nace a la vida jurídica. Ej. Casos de
Impedimentos Dirimentes (Absolutos) Art. 88 C.C.
d). ANULABILIDAD DEL MATRIMONIO
Se da cuando el matrimonio nace a la vida jurídica, pero se sancionará
al funcionario que lo autorice y dejará de existir. Art. 145 C.C.: es
anulable el matrimonio:
 Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o
coacción;
 Del que adolezca de impotencia, siempre que por su naturaleza sea
perpetua, incurable y anterior al matrimonio;
 De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo
 Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el
cónyuge sobreviviente;

e). DIFERENCIA ENTRE ANULABILIDAD E INSUBSISTENCIA DEL


MATRIMONIO
 En la insubsistencia el matrimonio no nace a la vida jurídica y en la
anulabilidad del matrimonio, éste si nace a la vida jurídica pero se
sancionará al funcionario que lo autorice.
 En la anulabilidad debe haber parte legítima que la solicite, mientras
que la insubsistencia puede ser declarada de oficio.
 La insubsistencia puede declararse en cualquier tiempo, y la
anulabilidad tiene plazo específico de 6 meses a partir de la
celebración del matrimonio y produce consecuencias de Derecho.

g). REGULACIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO:


Del artículo 88, 89, 144, 145 del Código Civil.

REGÍMENES ECONOMICOS DEL MATRIMONIO:

a). DEFINICION
Es la organización patrimonial que rige al matrimonio dentro de los
diversos sistemas legales adoptados en cada país.
b). REGIMENES ECONOMICOS ACEPTADOS POR EL CODIGO
CIVIL

1. Comunidad Absoluta de Bienes: (art. 122 c.c.) En éste régimen todos


los bienes aportados al matrimonio y los adquiridos durante el mismo
pertenecen a la comunidad conyugal y como consecuencia de ello se
dividen por mitad al disolverse o modificarse el matrimonio.
2. Separación Absoluta de Bienes: (art. 123 c.c.) En este régimen cada
cónyuge conserva la administración y propiedad exclusiva de los bienes
que le pertenecen, así como frutos productos y accesiones de los
mismos.
3. Comunidad de Gananciales; (art. 124 c.c.) En este régimen, ambos
cónyuges conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el
matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o con
el valor de unos y otros; pero harán suyos por mitad al disolverse el
patrimonio conyugal los bienes siguientes: a)los frutos de los bienes
propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de
producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de
los respectivos bienes; b)los que compren o permuten con esos frutos,
aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges;
c)los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o
industria.

MODIFICACION Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO:


SEPARACION.

a). DEFINICIÓN.
Es la interrupción de la vida conyugal sin ruptura del vínculo jurídico
matrimonial, por acto unilateral, por acuerdo mutuo o decisión judicial.
Art. 154 C.C.

b). CLASIFICACION
1. Separación de Hecho: Cuando uno de los cónyuges abandona
el hogar por su voluntad o de común acuerdo con el otro, a
efecto de cesar la vida común, sin mediar resolución Judicial; y,
2. Separación por Mutuo Acuerdo entre los cónyuges: La cual
no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la
fecha en que se celebró el matrimonio, y concurre el
consentimiento de ambos cónyuges.
3. Por Voluntad de uno de los Cónyuges por causa
determinada (Legal): Es la declarada judicialmente y modifica
en matrimonio , por cuanto hace desaparecer el ánimo de
permanencia y de la vida en común.

c) CAUSAS DETERMINADAS PARA LA SEPARACION O DIVORCIO Art.


155 C.C.
1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges.
2. Malos tratamientos de obra, riñas, y disputas continuas, injurias
graves y ofensas al honor, conducta que haga insoportables la vida
en común
3. Atentado de uno de los cónyuges contra el otro o los hijos.
4. Separación o abandono voluntario de la casa conyugal o ausencia
inmotivada por más de un año.
5. Que la mujer de a luz a un hijo concebido antes del matrimonio, si
el marido no tuvo conocimiento.
6. Incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los
hijos.
7. Negación de Asistencia y alimentación.
8. Hábitos de juego o embriaguez y uso de estupefacientes.
9. Denuncia calumniosa de un cónyuge a otro,
10. Enfermedad grave, contagiosa e incurable
11. Esterilidad incurable posterior al matrimonio.
12. Enfermedad Mental
13. Separación de personas declarada en sentencia firme.

d). EFECTOS DE LA SEPARACIÓN


1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyuga
b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable
c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya
petición de la parte interesada. Art. 159 C.C.

2. Efectos Propios de la Separación


d) Subsistencia del vínculo conyugal;
e) Derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del
otro cónyuge; y,
f) El derecho de la mujer a continuar usando el apellido del
marido;

DIVORCIO
a). DEFINICIÓN
Es la institución por medio de la cual se rompe y disuelve en absoluto el
matrimonio legítimamente contraído y deja a los cónyuges en libertad de
contraer nuevo matrimonio.

b). CLASIFICACIÓN
1. Por Mutuo Acuerdo de los cónyuges: Es aquel en el que interviene la
voluntad de ambos cónyuges para disolver el vínculo matrimonial,
fijando ellos mismos las bases de su divorcio y únicamente el juez
velará porque no se viole la ley.
2. Por Voluntad de uno de los Cónyuges: Es el que se decreta a partir de
la existencia y comprobación de las causales determinadas por la ley
para la disolución del matrimonio.

c) CAUSAS DETERMINADAS PARA EL DIVORCIO Art. 155 C.C.


1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges.
2. Malos tratamientos de obra, riñas, y disputas continuas, injurias
graves y ofensas al honor, conducta que haga insoportables la vida
en común
3. Atentado de uno de los cónyuges contra el otro o los hijos.
4. Separación o abandono voluntario de la casa conyugal o ausencia
inmotivada por más de un año.
5. Que la mujer de a luz a un hijo concebido antes del matrimonio, si
el marido no tuvo conocimiento.
6. Incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los
hijos.
7. Negación de Asistencia y alimentación.
8. Hábitos de juego o embriaguez y uso de estupefacientes.
9. Denuncia calumniosa de un cónyuge a otro,
10. Enfermedad grave, contagiosa e incurable
11. Esterilidad incurable posterior al matrimonio.
12. Enfermedad Mental
13. Separación de personas declarada en sentencia firme.

d). EFECTOS DEL DIVORCIO:


1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyugal
b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable
c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya
petición de la parte interesada. Art. 159 C.C.
2. Efectos Propios del Divorcio:
a) Disolución del Vínculo conyugal
b) Libertad para contraer nuevo matrimonio. Arts. 426-434
CPCyM

e). DIFERENCIAS ENTRE SEPARACION Y DIVORCIO:


 La separación sólo modifica el matrimonio, y el divorcio lo disuelve
 En la separación se produce solamente la interrupción o suspensión
de la vida conyugal, y los cónyuges quedan en libertad de contraer
nuevas nupcias.

F) REGULACIÓN LEGAL:
Artículos del 153 al 172 del Código Civil; del 426 al 434 del Código
Procesal Civil y Mercantil.
UNION DE HECHO:

a). DEFINICION Y ELEMENTOS.

DEFINICIÓN
Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio,
siempre que exista hogar y vida en común, se0020haya mantenido constantemente
por más de tres años ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines
del matrimonio.

ELEMENTOS:
 Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer
matrimonio,
 Siempre que exista hogar y vida en común,
 Se haya mantenido constantemente por mas de tres años
 Ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines del
matrimonio.

b). CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACION DE LA UNION DE


HECHO
1) Extrajudicial: Es cuando se tramita ante el Alcalde de la vecindad o
ante un Notario mediante escritura pública o acta notarial.
2) Judicial: Es cuando se tramita ante el Órgano Jurisdiccional
competente, por alguna de las partes, ya sea por existir oposición o por
haber muerto la otra persona.

La que puede ser solicitada en forma bilateral o unilateral

c). DIFERENCIAS
MATRIMONIO UNION DE HECHO
a) Acto constitutivo a) Acto declarativo
b) Disolución ante juez b) Cese ante Notario
c) No necesita tiempo c) 3 años de convivencia
d) Celebrado por Ministro/Culto a) Un Ministro no la puede declarar
e) No puede declararse la unión. e) Pueden contraer matrimonio
Hecho.
d). CESE DE LA UNION DE HECHO
Puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma
que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el
artículo 155 del código civil, para la separación y el divorcio, en
cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente.

e) REGULACIÓN LEGAL: Artículo 173 al 189 del Código Civil.

FILIACION: PATERNIDAD Y MATERNIDAD:

a). DEFINICIÓN.
PATERNIDAD
Relacion paternal que une al padre con el hijo.
MATERNIDAD.
Relacion paternal que une a la madre con el hijo.
FILIACIÓN
Es el vínculo que se establece entre padres e hijos; y tiene por objeto establecer si el hijo
lleva o no el apellido del padre, para hacer nacer los deberes de éste en la patria
potestad, como son la alimentación, educación y auxilio.
b). CLASIFICACION DE LA FILIACION:
1. Legítima o Matrimonial: Es la que nace de la relación entre los
padres e hijos, en el marco legal y normal del matrimonio.
2. Legítima Impropia o Legitimada: Es la de los hijos cuyo
nacimiento se da en la fase final o inicial del matrimonio: Hijo
concebido antes del matrimonio, pero nacido dentro de los 180
días siguientes a la celebración del matrimonio. Hijo concebido
dentro del matrimonio, pero nacido dentro de los 300 días
después de la disolución del matrimonio.
3. Ilegítima o Extramatrimonial: La tiene el hijo concebido y
nacido fuera del matrimonio, en unión no declarada.
4. Civil o Adoptiva: Es la que nace de la adopción, solamente
entre adoptante y adoptado.
C. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD
1) El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del
matrimonio, se presume hijo del marido, si éste no impugna su
paternidad. La impugnación no tendrá lugar si:
 Antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de
la preñez.
 Estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en
el Registro Civil, firmó o consintió a su nombre la partida de
nacimiento.
 Por documento público o privado, el hijo hubiere sido
reconocido.
2) Art. 202 C.C. la filiación del hijo nacido después de los 300 días de
la disolución del matrimonio, podrá impugnarse por el marido, pero
el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la
paternidad de aquel.
3) Art. 203 C.C. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo
concebido o nacido durante el matrimonio, alegando adulterio de la
madre, aún cuando ésta declare en contra de la paternidad del marido,
salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo,
en cuyo caso, sí podrá negar la paternidad..
4) La impugnación de la paternidad es personalisima, sin embargo los
herederos pueden continuarla. Arts. 205-206-207 C.C.

d). INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD:


La Maternidad es un hecho susceptible de prueba directa y por
consiguiente perfectamente conocida. La paternidad es un hecho que no puede
probarse en forma directa sólo se presume, para determinar quien es el padre
primero se investiga quien es la madre, porque es a través de ella, que se llega con
ciertos elementos a determinar quien es el padre, se exceptúa el caso cuando el hijo
aparece en el acta de nacimiento como de madre desconocida y existe el
reconocimiento expreso del padre o a través del juicio de investigación el juez la
declara.

e). FORMAS DE RECONOCIMIENTO:


 En partida de nacimiento
 Por acta especial o reconocimiento posterior
 Por escritura pública
 Por testamento
 Por confesión judicial declaración ante el juez aceptando la
paternidad
En los casos de Escritura Pública, testamento y confesión judicial debe
presentarse al Registro Civil el testimonio o certificación en que conste
el reconocimiento, para su anotación en la partida de nacimiento.
Puede ser Voluntario: Es la declaración de voluntad espontánea del
padre. Forzoso o Judicial: Cuando el padre se niega a reconocer al
hijo, la madre y el hijo pueden demandar ese reconocimiento en
cualquier tiempo.

f). REGULACIÓN LEGAL:


Del artículo 199 al 227, 229 y 234 del Código Civil; 435 al 437
del Código Procesal Civil y Mercantil.

TECNICAS MODERNAS BIOLOGICAS DE PROCREACIÓN O


INSEMINACION ARTIFICIAL
a). DEFINICION
Procedimiento para hacer llegar el semen al óvulo, prescindiéndose de la
unión sexual fecundadora natural, haciéndolo artificialmente.

b). FERTILIZACIÓN IN-VITRO


Es la inseminación artificial de laboratorio. Niño probeta.
c). ¿FECUNDACIÓN INTRAUTERINA?
Es la que se da en la mujer directamente.

d). MADRES SUSTITUTAS:


Es cuando se alquila en vientre para la concepción de un niño.

e). EFECTOS LEGALES EN EL DERECHO DE FAMILIA


GUATEMALTECO.
 Si hay oposición del marido; hay o no adulterio, hay o no motivo de
divorcio;
 Si ha habido o no consentimiento de la mujer, hay o no violación;
 Existe el problema de quién es legalmente el padre, si el dador del
semen, en caso fuere otro distinto del padre;
 Está regulado en Guatemala.

f). LEGISLACIÓN COMPARADA.

18) LA PATRIA POTESTAD:

a). DEFINICION
Es el derecho y deber de los padres de representar legalmente al menor o
incapacitado en los actos de la vida civil y administrar sus bienes.
b). ELEMENTOS
 Derecho y deber de los Padres
 De representar legalmente al menor o incapacitado.
 En todo los actos del la vida civil y administración de sus bienes.
c). CONTENIDO DE LA PATRIA POTESTAD
 El derecho de los padres de representar legalmente al menor o
incapacitado en todos los actos de la vida civil y Administrar sus bienes.
 Están obligados los padres a cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y
corregirlos, empleando medios prudentes para corregirlos
c). SUSPENCIÓN, PÉRDIDA, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN.

1. Suspensión: La patria potestad se suspende: Por ausencia, declarada


judicialmente, de quien la ejerce; Por interdicción, declarada en la
misma forma, hacia la misma persona; Por ebriedad consuetudinaria;
Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas
estupefacientes.
2. Pérdida: La patria potestad se pierde: Por las costumbres depravadas o
escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o
abandono de sus deberes familiares; Por dedicar a los hijos a la
mendicidad o darles ordenes, consejos, insinuaciones y ejemplos
corruptores; Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o
contra la persona de alguno de sus hijos; Por la exposición o abandono
que el padre o la madre hicieren de sus hijos para que los haya expuesto
o abandonado; Por haber sido condenados dos o más veces por delito de
orden común, si la pena excediere de tres años de prisión por cada
delito; y por el hecho que el menor sea adoptado por otra persona.
3. Terminación: La patria potestad termina cuando el hijo cumple la
mayoría de edad, excepto que este padezca de enfermedad mental que
provoque sea declarado en estado de interdicción.
4. Rehabilitación: El que se intente rehabilitar debe probar que ha
mantenido una buena conducta, por lo menos durante los últimos tres
años, pudiendo ser restablecida la patria potestad por juez en los
siguientes casos: Cuando las causas de la suspensión o pérdida hubieren
desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o
bienes de los hijos; Cuando en el caso del delito cometido en contra del
otro cónyuge, a que nos referimos en la perdida, no haya habido
reincidencia y hubieren existido circunstancias atenuantes; Cuando la
rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce años o por
su tutor, siempre que la causa de la perdida de la patria potestad, no
fuere por cometer delito contra las personas y los bienes de los menores.

d). REGULACIÓN LEGAL: De los artículos 252 al 277 del Código Civil.
EL PARENTESCO:

a). DEFINICION
Es el vínculo jurídico entre dos personas que por razón de la
consanguinidad, afinidad o adopción, que origina de manera constante
consecuencias de Derecho.

a). CLASES DE PARENTESCO:


1. Parentesco Consanguíneo o Natural: Es el que existe entre personas
que descienden de un mismo progenitor.
2. Parentesco por Afinidad: Es el vínculo que une a un cónyuge con el
otro y sus respectivos parientes consanguíneos
3. Parentesco Civil: Es la relación jurídica entre adoptante y adoptado.

c). SISTEMAS PARA COMPUTAR EL PARENTESCO LINEA Y


GRADO.
Sistema para computar el parentesco
a. El Civil
b. El Canónico
1. Grados: Es cada generación que separa a un pariente de otro es
decir que cada generación constituye un grado.
2. Línea: Es la suseción de grados procedentes de un ascendiente
común. Y esta puede ser:
a) Línea Recta: Es la relación jurídica entre personas que
descienden unas de otras, sin límite de grado y puede ser
descendiente o ascendiente.
b) Línea Colateral o Transversal; Es la relación jurídica entre
personas que descienden de un progenitor común hasta el cuarto
grado; y puede ser Igual o desigual.

d). REGULACIÓN LEGAL. En los artículos 190 al 198 del Código Civil.

LA ADOPCIÓN:
a). DEFINICION
Es el acto jurídico de asistencia social, por el que el adoptante toma como hijo propio, a
un menor que es hijo de otra persona.

b). CLASES DE ADOPCION


1. Adopción Simple o débil, con efectos limitados de la adopción, es la
adopción por uno de los cónyuges; y,
2. Adoción Plena o fuerte: crea vínculos fuertes entre el adoptado y
adoptantes, se da por los dos cónyuges.

ver ley de adopciones.

LOS ALIMENTOS.

a). DEFINICIÓN.
Es la obligación impuesta a una persona de suministrar a otra todo lo
necesario para su subsistencia, en virtud de una relación de
consanguinidad o matrimonio.
Comprende: Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido, asistencia médica y educación en la minoría de edad.

b). ELEMENTOS
 Alimentista. Es la persona obligada a darle lo necesario a otra
(alimentado) persona para subsistir, en virtud del parentesco
consanguíneo.
 Alimentado: Es la persona beneficiaria de los alimentos
proporcionados por el alimentista para su subsistencia.

c). FUNFAMENTO
Artículo 278 del Código Procesal Civil.

d). CARACTERISTICAS
1. Es una obligación recíproca;
2. Es personalísima;
3. Es intransferible;
4. Es inembargable el derecho correlativo;
5. Es imprescriptible;
6. Es instransigible;
7. Es proporcional;
8. Es divisible;
9. Crea un Derecho Preferente;
10. No es compensable ni renunciable;
11. No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.

a). ORIGEN Y TERMINACION DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA:


 Ogigen: El derecho de alimentos puede provenir de la ley, de testamento o de
contrato. Por principio general, proviene de la ley. Sin embargo, por ley o por
testamento o por contrato, puede crearse la obligación alimenticia respecto a
personas no comprendidas en la enumeración legal, respecto a personas no
ligadas por parentesco alguno o por parentesco que no les obligara legalmente a
suministrarse alimentos. Tratándose, por supuesto, de casos excepcionalísimos,
que se rigen, conforme al artículo 291 del Código Civil, por las disposiciones
legales sobre la materia, salvo lo pactado u ordenado por el testador o por la ley.
(ha de entenderse que se trataría de una ley especial).
 Terminación: La obligación alimenticia puede quedar en suspenso o
desaparecer, terminar. En el primer caso, la exigibilidad de la misma queda en
potencia, latente, subordinada a la desaparición de las causas que motivaron la
suspensión; en el segundo, la exigibilidad se extingue por haber terminado la
obligación o por la muerte del alimentado.

a). ORDEN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS:


1. A su cónyuge;
2. A los descendientes del grado más próximo;
3. A los ascendientes, también del grado más próximo; y,
4. A los hermanos.

a) REGULACIÓN LEGAL: Artículos 278 a 292 del Código Civil.


TUTELA

a). DEFINICION Y ELEMENTOS


DEFINICIÓN
Es la facultad que la ley otorga a una persona para que cuide y proteja a
un menor o incapacitado sobre el que no se ejerce la patria potestad; para
administrar sus bienes y representarlo en el ejercicio de sus derechos
civiles.
ELEMENTOS PERSONALES
 Tutor: es la persona encargada de la representación legal,
administración de sus bienes y asistencia del menor o incapacitado.
 Protutor: es la persona encargada de asegurar un recto ejercicio de
la tutela.
 Pupilo: menor, sujeto de patria potestad o interdicto bajo la tutela.

b). CLASES DE TUTELA
1. Tutela Legítima: Es la que se confiere por presunción de cariño, a
las personas de parentesco próximo con el menor o incapaz Art.
299
2. Tutela Testamentaria: es la que se instituye en testamento,
designando a la persona encargada de la tutela. Art. 297
3. Tutela Legal: La ejercen los directores y supervisores de
establecimientos de asistencia social sobre los menores e
incapacitados internados en el mismo. Art. 308 C.C.
4. Tutela Judicial: Procede cuando no existe tutor legítimo ni
testamentario, el juez nombra tutor. Art. 300
5. Tutela Específica: Se da cuando surge conflicto de interés entre
varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez nombra. Art. 306
C.C
6. Tutela Especial: Se da cuando surge conflicto de interés entre
tutor y el protutor sujeto a una misma tutela, el juez nombra.
c). REGULACION LEGAL
Artículos 293 al 351 del Código Civil

PATRIMONIO FAMILIAR

a). DEFINICION.
Es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección
del hogar y sostenimiento de la familia

b). REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN:


1) Se requiere la aprobación judicial y
2) Su inscripción en el Registro de la Propiedad, previo los trámites que fije
el Código Procesal Civil y Mercantil.
c). CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO FAMILIAR.
 Indivisible. El patrimonio familiar constituirá una totalidad sobre los bienes sobre
los que se constituyan sin ser sujetos a dividirlos.
 Inalienable. El patrimonio familiar no puede enajenarse, trasmitirse, venderse ya
que se constituye para protección del hogar y sostenimiento de la familia.
 Inembargable. El patrimonio familiar no puede embargarse por algun tercero que
tenga un litigio con el administrador del patrimonio familiar, por la finalidad de la
institución.
 No gravado. El patrimonio familiar no debe estar gravado SALVO con
servidumbre, ya que si se constituye con gravamen no hay una seguridad o
protección, se incumple la finalidad de la institución.

d). CLASES DE PATRIMONIO FAMILIAR.


1. patrimonio familiar voluntario. Artículo 354 CO.CI.
2. patrimonio familiar judicial. Artículo 360 CO.CI.
3. patrimonio familiar legal. Artículo 361 segundo párrafo CO.CI.
d). TERMINACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR: artículo 363 Código
Civil):
1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir
alimentos;
2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje
de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta
la parcela o predio vinculado;
3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el
patrimonio quede extinguido;
4. Cuando se expropien los bienes que los forman; y,
5. Por vencerse el término por el cual fue constituido.

d). REGULACIÓN LEGAL:


Artículos del 352 al 368 del Código Civil; 444 al 456 del Código Procesal Civil y
Mercantil;

REGISTRO CIVIL

a). DEFINICIÓN.
Es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos
concernientes al Estado Civil de las personas.

b). PRINCIPIOS QUE LO INFORMAN


1. El de fe pública,
2. Gratuidad,
3. Publicidad,
4. Autenticidad,
5. Certeza jurídica.

c) ORGANIZACIÓN
LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
 "Los Registros del Estado Civil, se llevarán en cada municipio y
estarán a cargo de un registrador nombrado por la corporación
municipal.
 Los agentes consulares de la república en el extranjero llevarán el
registro de los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y
defunciones de los guatemaltecos residentes o transeúntes en los países
que ejerzan sus funciones, enviarán certificación de cada asiento dentro
de los 8 días a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las
clases de registros que regula el código civil son

1. Registro de Nacimientos;
2. Registro de Defunciones;
3. Registro de Matrimonios;
4. Registro de Reconocimiento de Hijos;
5. Registro de Tutelas;
6. Registro de Extranjeros domiciliados y naturalizados;
7. Registro de Adopciones
8. Uniones de Hecho;
9. Registro de Personas Jurídicas
10. De capitulaciones matrimoniales;
11. De insubsistencia y nulidad del matrimonio;

DERECHO CIVIL II

PATRIMONIO Y BIENES
DEL PATRIMONIO (Puig Peña)

a). Definición:
Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona; deudas y obligaciones de
índole económica.

b) Doctrinas:
Teoría clásica o del patrimonio personalidad:
Dice que el patrimonio es la emanación de la personalidad y la potestad jurídica de que
está investida una persona como tal.
Teoría Moderna o del Patrimonio Afectación:
Esta teoría ve en el patrimonio una universalidad que descansa sobre la común
destinación de los elementos que la componen.

c). Elementos del Patrimonio

Derechos Reales:
El derecho real, es el poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un
bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a
terceros; consiguiente son elementos del derecho real:

 La existencia de un poder jurídico,


 La forma de ejercicio de este poder en relación directa e inmediata entre el
particular y la cosa,
 La naturaleza económica del poder jurídico que permite aprovechamiento total o
parcial de la misma,
 La posibilidad respecto a terceros para que el derecho se caracterice como
absoluto, valedero erga omnes.

Derechos Personales:
En el derecho personal, la escuela clásica no encuentra ninguna de las características
señaladas, define el derecho de crédito o personal como “La relación jurídica que
otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención del
carácter patrimonial o moral”.
Los elementos del derecho personal son:
 una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo,
 la facultad que nace de la relación jurídica a favor del acreedor para exigir cierta
conducta del deudor,
 El objeto de esa relación jurídica que consiste en una prestación o abstención de
carácter patrimonial o simplemente moral,

El derecho real tiene como objeto un bien, acción persecutoria y derecho de preferencia.

La preferencia en el derecho real se rige por dos principios El que es primero en


tiempo, es primero en derecho, dentro de la misma categoría de derechos reales.
La mejor calidad del derecho real le otorga preferencia sobre derechos reales de inferior
categoría.

aún cuando sean constituidos con anterioridad, es decir, ante la igualdad de derechos
reales, por ser de la misma categoría,
la preferencia se establece por el tiempo, pero cuando los derechos son de diversa
categoría, cuando los hay de mejor calidad que otros, la preferencia se determina por la
naturaleza del derecho y no por el tiempo.

PLANIOL: La naturaleza del derecho real, es idéntica en su esencia a la del derecho


personal: que son dos especies del mismo género, aunque las mismas, porque todo
derecho real se resuelve en una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo.

d). Indivisibilidad del Patrimonio:

Toda persona sólo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más patrimonios.
El patrimonio es indivisible, es una universalidad de derechos y obligaciones, tiene el
atributo de la unicidad. Los derechos y obligaciones que corresponden a un sujeto
tendrán que agruparse, vincularse y referirse a una persona, constituyendo un todo.

De lo expuesto se desprende que como la persona puede tener diversos fines jurídico-
económicos por realizar, o que el derecho puede afectar en un momento dado un
conjunto de bienes para proteger ciertos intereses, tales como lograr el patrimonio
familiar o el fondo mercantil, como también lograr la continuidad jurídica de la
personalidad y del patrimonio en los casos de ausencia y sucesión hereditaria.

Pueden conforme esta doctrina, existir distintos patrimonios en una persona, como
masas autónomas de bienes, derechos y obligaciones, derogándose por consiguiente el
principio de indivisibilidad. Esta excepción se mantiene dentro de las características
principales, necesariamente debe tener un patrimonio y solamente pueden tener bienes
las personas. En este sentido PLANIOL, RIPERT Y PICARD sostienen que no se
mantiene en sus límites clásicos la doctrina del Patrimonio-Personalidad, no se llega al
extremo de aceptar la tesis moderna, sino que sigue siendo el eje tanto para régimen de
los bienes como para el de las sucesiones, el concepto clásico de Patrimonio-
Personalidad, pero con la modalidad de que no se admiten como principios absolutos la
inalienabilidad ni la indivisibilidad.

El concepto de Patrimonio Personalidad no nos da una explicación satisfactoria de un


conjunto de instituciones reconocidos en el derecho, ante lo anterior, para darle
explicación a instituciones de importancia nace la teoría que considera al patrimonio
como:
Definición: Patrimonio, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, afectados a
la realización de un fin jurídico-económico que le da autonomía propia y que permite la
existencia de un régimen jurídico especial, para darle también fisonomía distinta en el
derecho, a esa masa autónoma de bienes”. Cuando el fin es jurídico-económico, es
decir, cuando la separación dentro del patrimonio ordinario de la persona la regula el
derecho, para conseguir una finalidad tanto jurídica como económica y crea una
institución especial para este fin, organizando un régimen distinto, encontramos el
patrimonio de afectación Ej, Patrimonio Familiar: El derecho considera necesario para
la conservación de la familia, su creación. Hay un fin económico y además un fin
reconocido por el derecho. Al reconocer ese fin se hace necesaria una reglamentación
jurídica que le da autonomía al conjunto de bienes que lo constituyen, protegiendo los
bienes, declarándolos inalienables, inembargables, prohíbe se constituyan derechos
reales sobre los mismos, reconoce un mínimum de bienes del patrimonio, dentro del
patrimonio del jefe de una familia para proteger ésta. Sociedad conyugal: Existe una
finalidad jurídico-económica reconocida y protegida por el derecho. Hay por
consiguiente autonomía en tal conjunto, que en nuestro derecho se constituye como el
Régimen Económico del Matrimonio.
Patrimonio del Ausente: Existe una finalidad de orden jurídico como es la
conservación de los bienes de la persona que en un momento no se sabe si existe y en
dónde se encuentra. El derecho organiza ese patrimonio para conservarlo y nombrar un
representante. Esta sustitución provisional debe ser transitoria, luego también debe
procederse a la declaración de ausencia para encomendar la administración de los bienes
a los presuntos herederos. Posteriormente debe venir la presunción de muerte del
ausente a efecto de regular al patrimonio del mismo bajo el régimen hereditario
abriéndose la sucesión para conceder la posesión a los presuntos herederos y garantizar
a los acreedores del ausente; pero este tampoco es definitivo, se necesita tener la certeza
de su muerte para operar la transmisión hereditaria en definitiva; hasta entonces el
patrimonio del ausente se convierte en patrimonio del heredero, pero, además se acepta
la posibilidad de que aparezca el ausente y exija la restitución de sus bienes. Todo ello
va afectando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, lo mismo para el
patrimonio que existe en el concurso, en la quiebra o en el fundo mercantil.
e). Subrogación Real:

Las adquisiciones producen el desprendimiento de un bien, el cual se transmite, pero se


recibe en compensación un equivalente económico, de tal manera que no se causa
merma sensible en el equilibrio patrimonial, por ello los patrimonios deben quedar
económicamente intactos en las adquisiciones a título oneroso, produciendo una propia
Subrogación Real. El supuesto típico es la compra-venta. En las adquisiciones a título
gratuito, se produce la transmisión, sin ninguna contra presentación que produzca
equivalente patrimonial. Ej. La donación.

DE LOS BIENES.

a). Definición:
Punto de vista jurídico (PLANIOL Y RIPERT) “Son las cosas que pueden ser objeto de
apropiación o base de un derecho, lo que puede constituir objeto de un patrimonio”.

b). Clasificación DOCTRINARIA:


Licda. Hilda Violeta Rodríguez de Villatoro

Por su Naturaleza los bienes pueden ser:

 Corporales: Aquellos que tienen una existencia física apreciable por nuestros
sentidos. Ej. un vestido.
 Incorporales: Aquellos que, aun no teniendo manifestación concreta y tangible,
producen efectos jurídicos determinables. Ej. los derechos de autor.

Por su determinación los bienes pueden ser:

 Genéricos: Aquellos a los que se alude identificándolos por su naturaleza


común. Ej. una máquina de escribir
 Específicos: Aquellos que se particularizan por elementos de exclusiva
pertenencia a su naturaleza. Ej. una máquina de escribir marca xx.

Por sus posibilidades de uso repetido los bienes pueden ser:

 Consumibles: Aquellos en los que su uso altera su substancia de tal manera que
impide su ulterior aprovechamiento. Ej. la gasolina. (art.713 c.c.)
 No consumibles: Aquellos en los cuales, a pesar del uso que de ellos se hace,
mantienen su naturaleza intacta. Ej. las máquinas

Por su posibilidad de substitución los bienes pueden ser:

 Fungibles: Aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada


pueden ser sustituidos por otros de su mismo género. Ej. los cereales (art. 454
c.c.)

 No Fungibles: Los que, teniendo una individualidad propia, precisa y concreta,


no pueden ser representados o sustituidos por otros. (art. 454 c.c.)
Por la posibilidad de fraccionamiento, los bienes pueden ser:

 Divisibles: Aquellos que pueden dividirse en partes sin detrimento de su


naturaleza. Ej. una finca rustica.
 Indivisibles: Aquellos que no deben dividirse porque ello produciría menoscabo
en su uso y naturaleza. Ej. el cronómetro.

Por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, los bienes se


dividen en:

 Inmuebles o Raíces: Son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro


sin deterioro (art. 442 c.c.) Los bienes inmuebles o raíces se dividen en:
o Inmuebles por su naturaleza: Suelo y subsuelo (art. 445 c.c.)
o Inmuebles por incorporación: los que se hayan unidos al suelo de una
manera permanente. Ej. edificio, árboles. (art. 447 c.c.)
o Inmuebles por destino: Los que siendo muebles están al servicio de un
fundo. Ej. semovientes cuando están al servicio de una finca (art. 455
c.c.)
o Inmuebles por Analogía: Bienes incorpóreos que por constituir derechos
sobre inmuebles se asimilan a estos. Ej. hipoteca
(art. 446 c.c.)

 Bienes Muebles:

Son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo
de su naturaleza. Ej. mobiliario de oficina)

Por su constitución y contenido los bienes pueden ser:

 Singulares: Que son comprensivos de los simples y los compuestos. Los


primeros son aquellos constituidos por un todo orgánico. Ej. un caballo. Los
segundos integrados por la fusión de varios simples. Ej. un motor.

 Universales: Son los bienes que están constituidos por varios elementos entre los
que no existe una vinculación pero que forman un todo. Ej. una biblioteca, un
rebaño.

Por la jerarquía de su relación los bienes pueden ser:

 Principales: Cuando los bienes son independientes y tienen mayor importancia y


valor en relación a otros bienes. Ej. un vestido en relación a los botones del
mismo (arts. 687 y 691 c.c.)
 Accesorios: Cuando los bienes dependen de uno principal y su existencia está
condicionada a la existencia del principal. (arts. 688, 692, 449 c.c.)

Por su existencia en el tiempo los bienes pueden ser:


 Presentes: Aquellos que gozan de existencia actual, viven la realidad del orden
físico o legal en el momento de ser tenidos en cuenta como tales al constituirse
una relación jurídica. Ej. maquinaria, fincas.
 Futuros: Aquellos que, si su existencia no es real, deben racionalmente
esperarse que pueda tenerla, como susceptibles de venir a la vida. Ej. una
cosecha en una finca.

Por la susceptibilidad de trafico los bienes pueden ser:

 Dentro del Comercio: Los que son susceptibles de tráfico mercantil.


 Fuera del Comercio: Los que no son susceptibles de tráfico mercantil.

Por el carácter de su pertenencia los bienes pueden ser:

 De dominio público: Aquellos cuyo dominio se atribuye al Estado o al


Municipio. Pueden ser:
o de uso público común (calles, parques, plazas)
o de uso público no común (subsuelo, yacimientos de hidrocarburos) (arts.
457 y 458 c.c.).
 De Propiedad Privada: Aquellos que son pertenencia de los particulares. (art.
460 c.c.).

c). CLASIFICACION CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL

d). Importancia de la Clasificación y su Aplicación a casos concretos.


Tiene relevancia en la legislación la clasificación que divide los modos de adquirir la
propiedad en Modos Originarios y Derivativos.

Modos Originarios:

Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el


anterior propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso, es
ejemplo típico la usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. En el
segundo caso, puede ponerse como ejemplo la ocupación de un bien que no ha
pertenecido antes a nadie.

Modos Derivativos:

Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien, este


es transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Por Ej. Cuando se
realiza una compraventa, y por razón de ella un bien pasa a ser propiedad de otra
persona.

Crítica:

Se observan defectos lógicos en la clasificación bipartita de modos originarios y


derivativos, que obliga a reunir en uno de sus miembros situaciones muy diversas y con
diferentes causas.
El código civil no adopta ninguna clasificación de los modos de adquirir la propiedad.
Simplemente se limita a enumerarlos, sin orden previamente establecido, por ello es
importante la clasificación ya descrita anteriormente.

DE LA PROPIEDAD Y DEMAS DERECHOS REALES

DERECHOS REALES
a). Definición Clásica:

Es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su
aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros (erga
omnes)

Naturaleza Jurídica:

DOCTRINAS

Teoría Clásica sobre Derechos Reales:

De acuerdo con esta teoría, el titular de un derecho real ostenta un poder inmediato
sobre la cosa, hay por lo tanto una relación directa entre persona y cosa.
Teoría Personalista sobre Derechos Reales:

Es denominada también obligacionista y anteclásica y parte de la afirmación de que


solo caben relaciones jurídicas entre personas y no entre personas y cosas.

Teoría Ecléctica sobre Derechos Reales:

Establece que la relación de propiedad se produce entre el propietario y las demás


personas, pero el objeto de dicho derecho es un bien sobre el cual el propietario tiene un
poder directo e inmediato por consecuencia del cual las demás personas están obligadas
a respetar su derecho.

d). Caracteres Jurídicos:

 La singularidad de la adquisición;
 El escaso poderío creador de la voluntad humana;
 Derechos de preferencia y persecución;
 La posibilidad de abandono.

e) Diferencias entre Derechos Reales y Personales:

En los derechos reales hay indeterminación del sujeto pasivo, y a veces del sujeto
activo; en los derechos personales hay siempre un obligado o deudor conocido; en los
derechos reales todos los ciudadanos sin distinción son sujetos pasivos.

Típica de los derechos personales es la suficiencia del título para su adquisición; en


cambio el derecho real precisa algo más, es generalmente un acto ostensible de
transmisión de la posesión.
Los derechos reales tienen una duración ilimitada; en cambio el derecho personal es por
naturaleza temporal y transitorio y su ejercicio se extingue cuando satisfecha la
presentación del deudor desaparece la finalidad del vínculo.

f). Clasificación.

Derechos Reales de goce y disposición:

Son los derechos reales en sentido estricto, siendo derecho pleno (derecho de propiedad
o dominio).

Derechos Reales de Mero Goce:

Son los que confieren facultades de inmediata utilidad sobre el bien ajeno (uso,
usufructo, habitación y servidumbre)
Derechos Reales de Garantía:

Estos derechos solo otorgan la posibilidad de obtener el valor de la cosa a través de la


facultad de promover su venta, sin que en cambio otorguen facultades inmediatas sobre
el bien (prenda e hipoteca)

g) EL PROBLEMA DE LA NUMERACION de los Derechos Reales:

El problema de determinar el número de derechos reales en forma taxativa en las


legislaciones o de permitir en forma amplia la creación de los mismos ha sido motivo de
discusión, al respecto existen dos sistemas:

Númerus Clausus (número cerrado).


Que solamente admite como derechos reales, aquellos regulados y consagrados por la
ley.

Númerus Apertus (número abierto).


Que permite crear a los particulares otros tipos diversos de derechos reales además de
los que la ley regula.

Orientación que sigue nuestra legislación: Es la del sistema de números clausus, en


cuanto el código civil tiene dedicado un libro completo (libro II) a los bienes, la
propiedad y demás derechos reales, contenidos por supuesto en el mismo cuerpo de
leyes.

LA PROPIEDAD

DERECHOS REAL DE GOCE Y DISPOSICION

a). Definición:

Doctrinaria Rafael Rojina Villegas.

Propiedad esta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma
directa e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico,
siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que
se origina entre el titular y dicho sujeto.

Legal: Art. 464 C.C. (Contenido del derecho de propiedad)

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con
la observancia de las obligaciones que establecen las leyes.

b) teorías que justifican la existencia de la propiedad privada

De la Ocupación:

Esta teoría dice que la propiedad privada se fundamenta en la apropiación que el


hombre hizo de las cosas que no tenían propietario, para servirse de ellas en la
satisfacción de sus necesidades y que de una mera apropiación pasajera, pasó a integrar
una relación permanente y estable, garantizada por respecto de cada una de las
adquisiciones de los demás.

Teoría del Trabajo:

Esta teoría afirma que el derecho de la propiedad privada es justo y legítimo porque el
hombre adquiere los bienes mediante su trabajo e imprime el hombre a las cosas el sello
de su personalidad.

Teoría de La Ley:

Esta teoría dice que la propiedad se funda en la ley ya que únicamente la ley puede
sancionar la renuncia de todos y servir al goce de uno solo.

Teoría Moderna:

Esta teoría afirma que, si el Derecho a la propiedad debe ser individual, su ejercicio
debe ser social, es decir que el propietario tiene el deber de tomar en cuenta el interés de
los demás, y el legislador puede hacer que el propietario lo recuerde al establecer
algunas limitaciones.

c) Sentido Social del Derecho de Propiedad.

Algunos países han presenciado el paso violento y terrible por las consecuencias de todo
orden que produjo el paso de la propiedad individualista, nacida de la revolución, a la
propiedad colectiva que representa el comunismo; es decir de un todo a la nada, de un
propietario a un simple servidor del Estado. Sin embargo, nace una tercera fuerza que
sintetiza el derecho de la propiedad actual, es una Doctrina llamada Doctrina
Solidarita, con arreglo a la cual debe continuar la propiedad articulada en la teoría de
los derechos subjetivos privados, necesarios para el desenvolvimiento y progreso de la
humanidad; sin prepotencias, sin abusos, ceñida a su verdadera misión, actuando en los
límites que su sentido social e histórico le imponen, viviendo una vida transpersonalista
en lo más propio sentido.

d) Facultades que integran el Derecho de Propiedad:


FACULTADES DE DISPOSICION:
La facultad de disponer es tradicionalmente considerada en las leyes. Art. 464 C.C. La
propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la
observancia de las obligaciones que establecen las leyes

FACULTADES DE LIBRE APROVECHAMIENTO:

La facultad de individualizar la cosa, determinando frente a vecinos y colindantes sus


linderos. La facultad de cerrar nuestras propiedades. Aparte, las leyes penales
sancionan la entrada ilícita en la heredad ajena y la alteración de señales destinadas a
fijar los límites o demarcaciones de predios continuos.

e) Propiedad del suelo, sobre-suelo y sub-suelo:

El Código Civil guatemalteco, establece en su artículo 473, la propiedad del predio se


entiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo
disposiciones de leyes especiales, con lo cual está reconociendo la propiedad del
subsuelo y sobre suelo, así pues, el propietario podrá hacer las excavaciones para los
usos que le convengan, pero siempre sometiéndose a las limitaciones de orden legal y
que favorecen los derechos de Minería, Aguas y Patrimonio Histórico-Cultural.

Antiguamente se le concedía al propietario el dominio absoluto sobre el suelo, sobre


suelo y subsuelo y de lo que estos contenían, lo cual se ha modificado con las corrientes
del Derecho Moderno, ya que el subsuelo, puede tener una utilización económico social,
como en lo que a los yacimientos minerales se refiere, o centros culturales de
civilizaciones antiguas que se encuentran sepultadas

MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.

a). Definición:
Son aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el
dominio en un determinado sujeto.

b). Clasificación:

Primitivas u Originarias:

Cuando la cosa no ha estado en el patrimonio de determinada persona. No ha tenido


dueño (Ocupación, Accesión)

Derivadas:

La transmisión del dominio supone una transmisión de un patrimonio a otro (contrato,


herencia, prescripción, adjudicación)
Adquisición a Titulo Universal:

Se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica (herencia)

Adquisición a Título Particular:

Cuando se transmite bienes determinados (contratos, legados)

Adquisición a Título Gratuito:

Cuando el adquiriente recibe un bien sin tener que cubrir ninguna contra-prestación
(donación, herencia, legados).

Adquisición a Título Oneroso:

Cuando el adquiriente paga cierto valor en dinero, bienes o servicios, a cambio del bien
que recibe (contratos onerosos).

Adquisición Inter vivos o transmisiones por acto entre vivos:

Es el acto jurídico en general.

Adquisición por causa de muerte:

Herencia Legítima y Testamentaria, Legado

LA OCUPACION
a) Definición.

Es una forma de adquirir la propiedad de las cosas muebles o semovientes que no


pertenecen a ninguna persona.

b) Requisitos.

 Detentación de la Cosa;
 Ejecutarla en forma permanente y con ánimo de dominio;
 Recaer en cosas que no tengan dueño o cuya legítima procedencia se ignore.

c) BIENES OBJETO DE OCUPACIÓN


El Código regula cuatro formas de ocupación:
 Adquisición de un tesoro (arts. 591 a 599 c.c.)
 Adquisición de Animales por la caza (arts. 600 a 611)
 Adquisición de animales y otros productos por la pesca.
 Adquisición de piedras, conchas y otras substancias ribereñas (art. 591 c.c.)

LA ACCESION
a). DEFINICIÓN
Es el derecho concedido al propietario de una cosa para hacer suyo todo lo que ésta
produce o se le incorpora, natural o artificialmente, de modo inseparable.

b). TEORISA SOBRE SU NATURALEA JURÍDICA:

Se discute la naturaleza jurídica de la accesión en cuanto que algunos autores opinan


que se trata de un modo de adquirir el dominio, mientras que otros sostienen que es
simplemente una facultad dominical y una tercera posición que considera la accesión
descrita como facultad dominical y la continua como modo de adquirir la propiedad.

c). Clases:

Accesión Discreta:
Son los factores naturales y civiles que pertenecen al propietario de la cosa que los
produce.

Accesión Continua:

Es la adquisición de la propiedad sobre lo que se une o incorpora, natural o


artificialmente, a una cosa nuestra, en calidad de accesoria y de modo inseparable. Y
esta se clasifica así:

a) De mueble a Inmueble: Aquí se distinguen tres clases:

 Construcción: Que se refiere a la edificación con materiales pertenecientes a


una persona en el fundo de otro.
 Plantación: Plantación hecha a través de árboles que pertenezcan a una
persona en el fundo de otra
 Siembra: Que se hace a través de semilla de una persona en el fundo de otra.
Nuestro código civil regula estas clases de accesión en sus artículos 658 al 668, en los
cuales predomina el principio de buena fe o mala fe, con que se edificó, plantó o sembró
para determinar a quién pertenecen los bienes incorporados por accesión.

De Inmueble a Inmueble:

En la cual se distinguen cuatro clases:

 Avulsión: Es lo que la fuerza del rio arranca y arrastra de un campo y lo lleva a


otro campo inferior o a la ribera opuesta (arts. 676 y 677 c.c.)
 Aluvión: Se produce por el aumento de terreno que el río va incorporando
paulatinamente a las fincas ribereñas. (art. 679 c.c.)
 Mutación de Cause: Se produce cuando un rio varía su cauce en forma natural
(arts. 673, 674, 675 c.c.)
 Formación de Isla: Se produce por la sucesiva acumulación de arrastres
superiores (art. 678 c.c.)

De Mueble a Mueble: Se contemplan en esta clase de accesión tres figuras:


 Unión o Adjunción: Se produce cuando se unen dos cosas muebles de diversa
naturaleza y pertenecientes a distintos dueños; de modo inseparable formando
una sola cosa. Contraria a esta definición el Código Civil
guatemalteco, regula en su artículo 669 sobre las cosas que
pueden separarse.
 Especificación: Se da la especificación cuando alguien empleando su trabajo
transforma la materia ajena creando una especie nueva. Ej. el joyero que con el
oro y piedras preciosas crea un collar.
 Conmixtión: Se produce la accesión por conmixtión, cuando se mezclan varios
sólidos pertenecientes a distintos propietarios, de tal forma que no se puedan
separar. Si la mezcla es de líquidos la doctrina le denomina confusión.

LA POSESIÓN

a). Definición:

Relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener
una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animo de dominio o como
consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno.
b). Elementos de la Posesión:

 Corpus:
Es el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que
ejerce el poseedor sobre la cosa, para retenerla en forma exclusiva.
 Animus:
Es que el constituye el segundo elemento de la posesión y es de carácter psicológico, es
la voluntad de conservar la cosa, de actuar como propietario.

NATURALEZA JURÍDICA.

Teoría Subjetiva: (clásica) SAVIGNY:

La diferencia que existe entre la mera detentación no protegida y la verdadera posesión


civil, es el animus dominii, o sea la intención en el poseedor de actuar como un
verdadero propietario, gestionado como si fuese tal. Los poseedores nomini alieno
como el arrendatario, el usufructuario etc., como no podrían tener nunca lícitamente esa
intención de poseer, en concepto de dueños, no eran verdaderos poseedores, en el
sentido civil de la palabra.

Teoría Objetiva: IHERING:

En su función de la voluntad en la posesión, es cierto que debe existir también un


animus, pues que, si no, habría un mero contacto físico con las cosas, que no puede
tener trascendencia para el derecho. Pero ese animus no tiene que ser un animus
dominii, ni mucho menos, basta simplemente, con que exista intención de tener la cosa,
para poseer, es suficiente con que se tenga intención de poseer.

Los códigos de raíz latina, aceptaron la tesis de Savigni.

Art. 612 C.C. (Concepto de la posesión) Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o
algunas de las facultades inherentes al dominio. Unos autores la consideran como un
simple hecho De acuerdo con la más reciente doctrina, se nos indica que la posesión no
es un simple hecho, no es una relación material, sino que también es un derecho.

d). FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN POSESORIA.

Los Interdictos
La Acción Publicana

e). VICIOS DE POSESIÓN:

La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridos por hurto,
estelionato, o abuso de confianza; y de inmuebles, cuando sea adquirida por violencia o
clandestinamente; y siendo precaria, cuando se tuviere por abuso de confianza.

f). Efectos Jurídicos de la Posesión:

De Buena Fe:

La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la


cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio (art. 624 c.c.).

De Mala Fe:

Es poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título alguno para poseer y
también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Regulación Legal:
Código Civil Art. 612 a 641, 596, 646, 648, 644, 649, 659, 651, 653, 589, 591, 590.
Código Procesal Civil y Mercantil Art. 229, 249
Ley de Titulación Supletoria.

USUCAPION O PRESCRIPCION POSITIVA O ADQUISITIVA.

a). Definición:
Es un modo de adquirir el dominio (la propiedad) y ciertos derechos reales en virtud de
la posesión (a título de dueño) ejercitada durante el tiempo que la ley señale.

b). SU Fundamento:
Art. 642 al 654 del Código Civil

c). Bienes que prescriben:


Nuestro código civil, dispone que pueden adquirir la propiedad por usucapión, todas las
personas capaces para adquirir por cualquier otro medio; y que son susceptibles de
prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Art. 642 y 643
C.C.

d). Justo Título:


Que en general es causa o razón que justifica una cosa y que hubiera producido también
la adquisición de la propiedad, a no adolecer de algún defecto que lo ha impedido. El
título debe reunir las condiciones siguientes: a) Que sea justo Art. 621 (justo título) es
justo título para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio tiene alguna
circunstancia que la hace ineficaz para verificar por sí sólo la enajenación. El justo
título debe ser verdadero, es decir que no se trate de una simulación.

e). casos no corre la prescripción

De acuerdo al artículo 652 del código civil, no corre la prescripción:


contra los menores de edad y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin
representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños y
perjuicios que por la prescripción se causen a sus representados;
Entre padres e hijos, durante la patria potestad;
Entre los menores e incapacitados y sus tutores, mientras dure la tutela;
Entre los consortes; y 5) Entre copropietarios, mientras dure la indivisión.

f). interrupcion de la prescripción?


Artículo 653 código civil dice: La prescripción se interrumpe:
Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un
año;
Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo
si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la
demanda, o el acto judicial se declare nulo; y
Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente, de palabra o
por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien
prescribe.

g). Regulación Legal:


Arts. 62, 612 al 654 del Código Civil.

FORMAS ESPECIALES DE PROPIEDAD.


LA COPROPIEDAD:

a). DEFINICIÓN
Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro-indiviso a
dos o mas personas.

b). Derechos Y OBLIGACIONES de los copropietarios

DERECHOS
El artículo 491 del código civil, establece que todo condueño tiene la plena propiedad
de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en
consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su
aprovechamiento, salvo si se tratase de derecho personal.
Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los quince
días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Así
mismo cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común,
salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley.
OBLIGACIONES

El artículo 488 del código civil, establece que cada partícipe debe contribuir a los gastos
necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta
obligación con la renuncia de la parte que le corresponde el dominio.

c). CAUSAS DE EXTICIÓN.


 Por la pérdida de la cosa común.
 Por la destrucción de la cosa común.
 Por la enajenación de la cosa común.
 Por reunión de todas las cuotas a un solo copropietario.

d). Regulación Legal:


Art. 485 al 497 del Código Civil. Art. 219, 527 CPCYM

LA MEDIANERÍA:

a). Definición:

Es la copropiedad en una pared, foso o cerca, que sirve de límite y separación a las
propiedades contiguas.

b). Naturaleza jurídica

De conformidad con el código civil la naturaleza jurídica de la medianería es la de ser


una copropiedad o una forma especial de la propiedad.

e). Regulación Legal:

Art. 505 al 527 del Código Civil.

PROPIEDAD HORIZONTAL

a). DEFINICION
Hay propiedad horizontal, cuando diferentes pisos de un edificio, pertenecen a varias
personas.

b). naturaleza jurídica


Es una forma especial de la propiedad (sui generis)

c). REQUISITOS FORMALES PARA SU CONSTITUCIÓN

Estada debe constituirse en Escritura Pública e


Inscribirse en el Registro de la Propiedad.
La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes:
Declaración del propietario o propietarios, de someter a ese régimen el inmueble de su
propiedad.
Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del
edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que
goce.
Descripción de cada piso con los datos que sean necesarias para su identificación.
El valor del nivel y el de cada piso.
Descripción de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes.
Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes.

d). CAUSAS DE EXTINCIÓN

Por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio tomada con el
voto de las dos terceras partes del total de los propietarios.

e). Regulación Legal:


Art. 528 al 559 del Código Civil.

DERECHOS REALES DE GOCE

USUFRUCTO Y CUASI USUFRUCTO

a). Definición:

Usufructo.

Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce ilimitadamente.

cuasi-usufructo.
Es el derecho de gozar de los bienes consumibles en que otra persona tiene la propiedad,
como el propietario mismo, con la obligación de restituirlos en igual género, cantidad y
calidad. (art. 713 c.c.)

b). Naturaleza Jurídica

Es un derecho real mero de goce

c). elementos:

Subjetivos o Personales:

Propietario que a través de este derecho real concede a otra persona individual o jurídica
la facultad de usar y disfrutar del bien, denominándose al primero Nudo Propietario y al
segundo Usufructuario

Objetivo o Real: Es el objeto sobre el cual recae el usufructo.

d). COMPARACIÓN CON FIGURAS AFINES:

Servidumbre:

Las servidumbres limitan el dominio, en algún sentido determinado, mientras el


usufructo acaso se apodera de toda la sustancia dominical

Las servidumbres suponen un derecho permanente, mientras el usufructo tiene carácter


temporal.

La servidumbre supone relación entre dos precios, con un sujeto activo determinado,
mientras que el usufructo no exige aquella cualidad precial y el sujeto activo está
perfectamente determinado.
La servidumbre es por naturaleza indivisible, mientras el usufructo es divisible.
La servidumbre recae sobre inmuebles, mientras el usufructo puede recaer sobre
muebles.

D). CLASIFICACIÓN

1. Por la Persona el usufructo se divide en:

Simple: Cuando es atribuido a una sola persona jurídica o individual.

Múltiple: Cuando es atribuido a varias personas, puede ser en forma simultanea o


sucesiva.

2. Por los bienes, el usufructo se clasifica en:

Propio, Normal: Cuando recae sobre bienes no consumibles

Impropio, Anormal (Cuasi-Usufructo): Cuando recae sobre bienes consumibles


Singular: Si recae sobre bienes determinados
Universal: Si recae en un patrimonio o universalidad de derechos

3. Por su origen el usufructo se divide en:

Legales: Los que se constituyen por determinación de la Ley

Voluntarios: Constituidos por actos volitivos, a través de contrato o testamento a título


oneroso o gratuito, puros o condicional.

4. Por su duración el usufruto se divide en:

Vitalicio: Dura mientras viva el usufructuario. Por naturaleza es así


A Plazo: Cuando se constituye por tiempo determinado.

¿Por su firma legal el usufructo puede ser? (art. 705 c.c.)

Por su duración: Por tiempo fijo, Vitalicio, Puramente o bajo condición)


Por las personas: A favor de personas Jurídicas y A favor de personas individuales,
simultánea o sucesivamente

E). Derechos y obligaciones del usufructuario y del nudo propietario.

* El usufructuario tiene tres clases de acciones;


Reales, personales y posesorias. Estas acciones se dan tomando en cuenta el título
constitutivo y la persona contra la cual se ejerzan.
Acción personal cuando su usufructo deriva de testamento de acto jurídico unilateral o
de contrato y ejercita la acción contra del dueño o de los herederos. En estos casos las
relaciones nacen de un acto jurídico entre partes determinadas.

La acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de


la cosa. Existe no solo en el usufructo por testamento o por contrato, sino también en el
nacido por la ley y por la prescripción. Tiene por objeto perseguir la cosa en manos de
cualquiera persona que la detente a efecto de que se ponga en posesión al usufructuario.

Las acciones posesorias, comprenden los interdictos para bienes raíces que puede usar
el usufructuario como cualquier poseedor: interdictos de retener, de recuperar, de obra
nueva y de obra peligrosa. Las acciones posesorias definitivas, es decir, en las que
discute la calidad de la posesión, quedan comprendidas en las acciones reales, supuesto
que por la acción confesorio del usufructuario exige la posesión definitiva de la cosa y
logra que se la entregue el que la está detentado, inclusive el dueño que por virtud del
contrato está obligado a entregar la cosa. La posesión es presupuesto indeclinable para
disfrutar una cosa. Dicho derecho de poseer no está explícitamente definido en el
Código Civil, pero se infiere. Este derecho de posesión ( a la posesión) articula en el
usufructuario la titularidad de una acción real (independientemente de la derivada del
negocio constitutivo) para procurar que se le entreguen las cosas sujetas a su derecho
por cualquier persona que las posea, sea el constituyente del derecho, sus herederos o un
tercero.
Derechos:

Derecho de Uso:

Tiene por objeto servirse materialmente de la cosa para el placer o el provecho personal
de acuerdo con la naturaleza de la cosa misma. En este sentido puede obtener la cosa
las satisfacciones que la misma dé (aún sin ser frutos), aprovecharse de las
servidumbres, utilizar el paso y en general, hacer uso de cuantos derechos corresponde,
en principio al propietario.

Derecho de Disfrute: (Estricto sensu)

Es la facultad fundamental de la relación usufructuaria. A este respecto, el Art. 703


C.C. nos indica que pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los
bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en
el título en que se constituya.

Derecho de Gestión:

El usufructuario para obtener el goce total de la cosa usufructuada, precisa de un


derecho de gestión. El Art. 716 C.C. preceptúa (Enajenación del usufructo) El
usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro, y
enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el Art. 708 (derechos de los
acreedores), pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, terminarán al
fin del usufructo.

Los derechos reales de goce constituyen en la clasificación moderna de los derechos


reales una rama de la misma, que en la clasificación antigua era denominada derechos
reales sobre la cosa ajena. Los derechos inmuebles, para que goce de su uso, parcial o
totalmente persona distinta del propietario. Son derechos reales de goce el usufructo, el
uso, y la habitación.

El derecho moderno, considera al usufructo como un derecho real de goce. Valverde:


Sobre la naturaleza jurídica señala, que los defensores entre el usufructo y la
servidumbre, porque si el usufructo limita el derecho ajeno de propiedad, si es una
desmembración del derecho de propiedad, no en relación con la cosa objeto del derecho,
sino con respecto a los atributos que constituyen el derecho mismo de propiedad, el
usufructo no es ni puede ser más que una servidumbre. Los autores clásicos reconocen
que entre las servidumbres reales y personales hay una cuota diferencial, que es la de ser
éstas temporales, pero esta diferencia ni es esencial ni puede servir para distinguir
substancialmente al usufructo, uso y habitación de las servidumbres.

Azcárate: Las diferencias entre el usufructo y las servidumbres son esenciales y quizás
más señaladas aún que las que los separan de otros derechos reales, pues si el primero es
por necesidad temporal, radia en una persona determinada y supone la existencia de dos
fincas y competen al dueño de una de ellas en el hecho de serlo y quienquiera que él
sea.
Scevola: fija el carácter distintivo en que toda servidumbre requiere dos predios,
mientras que el usufructo no exige tal condición.
La servidumbre requiere casi siempre dos fincas e indeterminación en el sujeto activo, y
al usufructo le basta una sola y el sujeto es determinado.

F). Modos de extinguir el usufructo:

El Código civil guatemalteco, en su artículo 738 regula siete causas o formas de


extinción del usufructo, las cuales son:

1. Muerte del usufructuario


2. Vencimiento del Plazo por el cual se constituye o por realizarse la condición
resolutoria a la cual estaba sujeta el usufructo
3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona
(consolidación)
4. Por prescripción
5. Por renuncia del usufructuario
6. Por pérdida de la cosa usufructuada
7. Por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo
8. También como otra causa de extinción del usufructo que contempla el código
civil, es el abuso que el usufructuario haga de su derecho, caso en el cual la
extinción no procede de hecho, sino que necesita ser declarada por resolución
judicial (art.739 c.c.)

USO Y HABITACIÓN

a): DEFINICION:

Uso.
Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce limitadamente.

Habitación
Es el derecho de gozar de un aposento de un bien inmueble, para uso del habitacionista
y su familia.

b). DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO Y OBLIGACIONES DEL USUARIO


Y DEL HABITADOR.

derechos del uso y la habitación

Derecho Inalienables: No se pueden enajenar, grabar ni arrendar


Debe prestarse previamente, garantía y hacerse forma inventario y descripción del
estado de los inmuebles con citación del propietario
Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el
usufructo

obligaciones que hacen del uso y de la habitación


De acuerdo al artículo 751 del código civil:
Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de
habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de
reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones.

c). plazo

d). EXTINCIÓN DEL USO Y DE LA HABITACIÓN:

1. Por muerte del titular del derecho


2. Por vencimiento del plazo
3. Cuando hay consolidación
4. Por prescripción
5. Por renuncia de la cosa
6. Por pérdida de la cosa
7. Por anulación

SERVIDUMBRE. Art. 752-821

a). DEFINICIÓN:

Es el gravamen impuesto entre un predio, llamado sirviente, para el uso de otro predio
de distinto dueño, llamado dominante; o para utilidad pública o comunal.

b). Naturaleza Jurídica de la Servidumbre

Es un derecho real de mero goce.

c). CLASIFICACION DE LA SERVIDUMBRE

CLASIFICACION LEGAL

Continuas: Son todas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de
ningún hecho actual del hombre;

Discontinuas: Aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre

Aparentes: Las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y
habitación

No Aparentes: las que no presentan signo exterior de su existencia

clasificación doctrinaria

1.Por su Contenido pueden ser;

Positivas: Las que confieren a otro propietario un derecho


Negativas: Son las que impiden el ejercicio de su derecho al propietario del predio
sirviente.

2.por su uso o ejercicio pueden ser:

Continuas: Su uso puede ser continuo sin actos inmediatos o actuales del hombre

Discontinuas: Para su ejercicio necesitan de actos actuales del hombre


3. Por la evidencia de su existencia pueden ser:

Aparentes; Cuando su existencia se anuncia por signos exteriores que revelan su uso y
aprovechamiento

No Aparentes: Cuando no hay signos visibles que revelen su existencia

4. Por su origen pueden ser:

Legales o Forzosas: Son impuestos por la ley como consecuencia natural de os predios o
en razón de utilidad particular o pública
Voluntarias: Las que se originan por la voluntad de las partes a través de contrato o
disposición de última voluntad

d). CONSTITUCION DE LAS SERVIDUMBRES POR EL DESTINO DEL


PADRE DE FAMILIA.

Debe hacerse en escritura pública e


inscribirse Registro de la Propiedad, tanto en el predio dominante como el predio
sirviente. (arts. 759, 1124 y 1125 inciso 2, 1137 y 1576 de código civil)
Las servidumbres pueden constituirse:
Por determinación de la ley, las cuales reciben el nombre de legales o forzosas entre las
cuales encontramos las legales naturales cuando se producen por la natural ubicación de
los fundos y legales propiamente dichas cuando son constituidas por razón de utilidad
pública o en razón de interés particular;
Por determinación de la voluntad humana, denominadas simplemente voluntarias,
cuando su origen tiene lugar por actos potestativos de la voluntad humana, a través del
contrato o disposiciones de última voluntad.

e). EXTINCIÓN DE LA SERVIDUMBRE:


1. Voluntarias: Por el no uso:
a) Continua y aparente = 3 años
b) Discontinua o no aparente = 5 años
2. Legales: Art. 820
Por el no uso de 5 años, establecidas por utilidad pública comunal, si se prueba el uso de
otra servidumbre de la misma naturaleza en otro lugar.
Art. 817
a) Por renuncia hecha por el dueño del predio dominante.
b) Por vencimiento del plazo cuando es constituida por derecho revocable, y se
cumple la condición.
c) Por la remisión gratuita u onerosa.

DERECHOS REALES DE GARANTIA

LA HIPOTECA:

a) DEFINICIÓN:
Es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una
obligación.

b). CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTECA.

Es un derecho real;
Es de carácter inmobiliario;
La hipoteca sujeta los bienes;
La sucesión es directa e inmediata;
El constituyente continuo en posesión y disponibilidad;
Accesoriedad;
Es de carácter indivisible;
Es de carácter especial;
Publicidad;
Contractual.

c). FORMALIDAD PARA CONSTITUIRLA.

Debe de constar en Escritura Pública e


Inscribirse en el Registro de la Propiedad.

d). BIENES Y DERECHOS NO HIPOTECABLES.

De conformidad con el artículo 838 del código civil, no pueden hipotecarse:

 El inmueble destinado a patrimonio de familia; y


 Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya
puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de cinco años.
Para los menores de edad dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría
de edad.

e). CONTENIDO DERECHO Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR


HIPOTECARIO Y DEL DEUDOR: Art. 824 c.c.

DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO


1. Promover la venta judi cial del bien gravado.
2. Exigir que se mejore la garantía
3. Sub-hipoteca
4. Derecho de tanteo

OBLIGACIONES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO


Cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos, en
la escritura constitutiva, y el pago de los intereses pactados (arts. 1387 y 1946 c.c.)
De mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la obligación,
si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito, en el término que el
fije el juez (art. 845 c.c.)
Hacer el pago con intervención judicial.
Aceptar y recibir el pago, sino lo acepta se da el pago por consignación al tribunal (vía
de los incidentes)

DERECHOS DEL DEUDOR:


Enajenar o hipotecar el bien gravado
Reducción de la garantía
Hacer el pago de la obligación por consignación

f). EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA

De conformidad con el código civil, en el artículo 830 dice que la hipoteca se extiende:
A las acciones Naturales y mejoras
A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante
sobre los edificios hipotecados.
A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble
A las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concedidos o debidos al
propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios; y
A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble.

B). DE LA PRENDA:

a). definicion
Es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una
obligación. (Art. 880 cc.)

b). clasificación de la Prenda


Prenda Común: que puede ser: de créditos y de facturas
Prenda Agraria,
Prenda ganadera e
Prenda Industrial.

c). constitución de la prenda


La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la
especie y naturaleza de los bienes dados en prenda su calidad, peso, medida, cuando
fueren necesarios, y demás datos indispensables para su identificación; nombre del
depositario y especificación de los seguros que estuvieren vigentes sobre los bienes
pignorados. La aceptación del acreedor y del depositario deberá ser expresa.

d). CONTENIDO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO


Y DEL DEUDOR

e). extinción
DERECHO DE SUCESIÓN:

a) DEFINICIÓN:
Es la subrogación que a consecuencia de la muerte de una persona se produce en otra de
los derechos y acciones transmisibles de los que aquella era titular.

b) TEORIAS QUE EXPLICAN EL DERECHO DE SUCESIÓN

Teorías Subjetivas:
Estas teorías explican el fenómeno hereditario ligado a la persona del causante
identificando al heredero con el causante o como una continuación de la personalidad
del causante, de la siguiente manera:

Teoría de la Identificación de la Persona del difunto con el heredero;


Considera que la personalidad del difunto se transmite al heredero formando una sola
persona.

Teoría de la continuación de la personalidad del difunto:


ésta teoría considera que el heredero continúa la personalidad jurídica del difunto.
Teoría de la Representación:
de acuerdo a esta teoría el heredero actúa como representante del difunto.

Teorías Objetivas o Modernas:

Las teoría objetivas o modernas, consideran al heredero como un sucesor en los bienes
del causante, entre las teorías objetivas están las siguientes:

Teoría de la adquisición de una universitas juris, que la explica Messineo diciendo:

que la sucesión constituye una universalidad, o sea un complejo unitario y orgánico de


relaciones jurídicas activas y pasivas en conexión entre ellas e inseparables.

Teoría de la adquisición de una totalidad o suma de los bienes:

La cual explica CICU, diciendo que heredero no es hoy, el que venga designado como
tal por el testador o la ley sino, aquel al que el testador o la ley atribuyen la
universalidad o una cuota de los bienes del difunto.

Teorías Intermedias:

Las teoría intermedias, que tratan de conciliar las dos anteriores es explicada por Castán
Tobeñas diciendo que la herencia se presenta como la continuación o sucesión por
modo unitario, en la titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico-
patrimoniales activas y pasivas de un sujeto fallecido que no se extinguen por su
muerte, sucesión que produce también ciertas consecuencias de carácter extra
patrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica modificada y nueva en
determinados aspectos.

c) PRESUPUESTOS DE LA SUCESIÓN:
1. Que tenga lugar la muerte del causante, o en su defecto, la muerte presunta.
2. Que surja el título sucesorio
3. Que del título resulte heredero una persona viva.
4. Que el causahabiente no sea incapaz para heredar por indignidad.

d). causas de incapacidad para suceder por indignidad: (924)

e). CLASES DE SUSECION MORTIS CAUSA

Por su Forma:

A título Universal:
Se produce una transferencia en cascada o en bloque sobre la persona del sucesor, de
todos los derechos, bienes y obligaciones de que era titular el causante. en este caso el
sucesor de denomina HEREDERO.

A título Particular o Singular:


Consiste en la transmisión de determinadas relaciones jurídicas, es decir que es llamado
a bienes concretos y determinados, en este caso el sujeto pasivo se denomina
LEGATARIO
Por su Origen y Causa:

Voluntaria:
Está determinada por la voluntad del hombre, en este caso recibe el nombre de
testamentaria.

Legal:
Está determinada por la ley, la ley estipula quien o quienes son las personas llamadas a
suceder; ésta recibe el nombre de Intestada, ab-intestato, o legítima.

En parte testada y en parte intestada:

Es una forma que puede producirse perfectamente en la práctica, las dos clases de
sucesión pueden concurrir respecto de un mismo patrimonio, siendo ambas admisibles y
compatibles. En este caso el causante dispone a través de testamento de una parte de su
patrimonio, pero por olvido u otra razón no dispone de la otra parte, en consecuencia,
respecto de esta otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada legal
o legítima. Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión, según se establece en
el artículo 919.

f). REPRESENTACION TESTAMENTARIA.

Def.
Derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella.

Casos.

 Cuando el heredero muere antes que el causante.


 Cuando el heredero renuncia a la herencia.
 Cuando el heredero a perdido el derecho por indignidad.
(se denomina al sujeto que la perdió o excluido).

Clases.
En línea recta descendiente.
En línea colateral. Corresponde únicamente a los hijos de los hermanos, heredan por
estirpe si concurren con sus tíos y en partes iguales si concurren solos.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
a). DEFINICIÓN:
Es el derecho de suceder por testamento en virtud de la manifestación de voluntad
expresa de la causante contenida en testamento válido.

b). LIBERTAD DE TESTAR Y LAS PROHIBICIONES Y LIMITACIONES A


QUE ESTA SUJETA.
Artículo 934 CO.CI.

c). EL TESTAMENTO:
Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone
de todo o parte de sus bienes, para después de su muerte.
C). CARACTERÍSTICAS:

Acto mortis causa: en virtud que es necesaria la muerte del causante para tener efecto.
Acto unilateral: porque es la voluntad de una sola persona
Acto personalísimo: es un acto puramente personal, no lo puede hacer otra persona.
Solemne: ya que llena todos los requisitos requeridos por la ley.
Acto Revocable: puede ser modificado tácita, presunta y expresamente.
Acto Dispositivo de Bienes: ya que implica la total o parcial disposición de sus bienes.

E). INCAPACIDAD PARA SUCEDER EL TESTAMENTO: ART. 926

Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador.


Los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testado en su última enfermedad, salvo
que sean parientes.
El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales.
El tutor o protutor
Las instituciones extranjeras.

3. Clasificación de Testamento:

a) Comunes:

ABIERTO:
es el que se otorga en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quienes
quedan enterados de lo que dispuso el testador.

Características:

1) Es fundamentalmente notarial. (art. 955 c.c.)


2) Publicidad Forzosa: (art. 956)

Formalidades:

En Escritura Pública,
Requiere testigos instrumentales. Artículo 956 CO.CI y 42 C.N.
En un solo acto; y
Sin interrupción

Solemnidades: Del ciego Art. 957, Del sordo Art. 958, Del mudo Art. 961

CERRADO:

Es cuando el testador sin revelar su última voluntad declarada, presenta el pliego que la
contiene a las personas que ha de autorizar el acto.

Características:
1) Secreto material de las disposiciones testamentarias;
2) Carácter Notarial;
3) Protocolación.
Formalidades:
Testamento en una cubierta cerrada, En presencia del notario y testigos, Sobre la
cubierta el acta de otorgamiento

Conservación del testamento


.
Lo conserva el propio testador.
 Lo entrega para conservarlo a persona de confianza.
 Lo deposita en poder del notario.

g). Testamentos Especiales


Son llamados también extraordinarios, son aquellos otorgados en circunstancias
anormales y por lo tanto están exentos de ciertas formalidades. Nuestro código civil en
sus artículos 965, 967, 971, 972 y 974 regula las formas especiales de testamentos.

¿Cuáles son los testamentos especiales?

Testamento Militar
Testamento Marítimo
Testamento en lugar incomunicado
Testamento del Preso
Testamento en el extranjero

h). CLASES DE TESTAMENTO QUE NO ADMITE NUESTRA LEGISLACIÓN:


testamento mancomunado.

SUSTITUCIÓN HEREDITARIA
a). DEFINICION

Es la cual el testador nombra en su testamento a varias personas para que lo sustituyan


en la titularidad de sus bienes, éstas pueden ser llamadas de una manera conjunta o
sucesiva.

b). Naturaleza Jurídica:

Es una verdadera institución condicional de heredero, sometido al evento futuro e


incierto de que el primer instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia.

CLASIFICACION:

Sustitución vulgar: También es llamada sustitución directa, y es la designación que el


testador hace en su testamento de segundos o ulteriores herederos para el caso de que
los primeramente llamados no lleguen a serlo.

Sustitución Pupilar:
Es aquel nombramiento que hacen los padres y demás ascendientes para sus
descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que mueran antes de llegar a
dicha edad.
Sustitución Ejemplar:

Es una derivación de la anterior, se le conoce con el nombre de sustitución cuasi


pupilar, la cual puede definirse como "El nombramiento de heredero hecho por un
ascendiente a su descendiente mayor de catorce años legalmente incapacitado por causa
mental para el caso de que muera sin recobrar la razón".
Sucesión Fideicomisaria:

Es llamada también oblicuá o indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el


testador ordena una doble o múltiple vocación sucesoria estableciendo que el heredero
primeramente llamado conserve y transmita los bienes a un segundo o ulterior heredero,
bien para el caso de fallecimiento de aquel, cuando ocurra un suceso o llegue un día
determinado establecido en el testamento. Nuestro código civil la regula en el artículo
989.

Es aquella en la cual el primer heredero traspasa a un segundo, y está a un tercero si la


hubiere, los derechos de herencia, establecidos según el testamento.

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA:

a). DEFINICION

Es aquella declaración unilateral de voluntad de carácter irrevocable, por cuya virtud el


llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero,
asumiendo la posición jurídica que la misma presupone.

b). formas de la aceptación de la herencia?

Por su forma la aceptación puede ser:

Aceptación expresa:
Se produce cuando la aceptación, se hace a través de un documento público o privado,
este sería el caso de que una persona aceptara la herencia a través de su representante en
nombre de aquél, estaría contenido en escritura pública, faccionados por un notario. (art.
1027 c.c.)

Aceptación Tácita:

Se produce cuando la persona llamada a adquirir la herencia realiza actos que suponen
necesariamente la voluntad de aceptar, o actos que no podrán ejecutarse sin la cualidad
de heredero (ejemplo: vender, ceder o donar su derecho a una tercera persona) (artículo
1028 c.c.).

Por sus efectos la aceptación puede ser:

Aceptación pura y simple:


En esta forma de aceptación se produce una ilimitada responsabilidad de heredero
quedando obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia con sus propios
bienes, esta aceptación puede hacerse expresa o tácita.

Aceptación bajo el beneficio de inventario:

Es aquella modalidad de la aceptación sucesoria autorizada en la ley, por cuya virtud se


establece la separación de patrimonios limitándose la responsabilidad del heredero por
las deudas y cargas de las herencias, a los bienes que integran el activo de la sucesión.

c). TERMINO DE LA ACEPTACIÓN de la herencia

El artículo 1031 del código civil, señala que el plazo para aceptar la herencia que es de
seis meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de un año para el
heredero que se encuentra en el extranjero. Existe un caso que podría decirse que es de
carácter excepcional en el cual el plazo antes indicado se abrevia y se produce cuando
alguna persona interesada en que el heredero declara si acepta o no la herencia, (podría
ser un acreedor del causante) y pasados nueve días de la apertura de la herencia el
interesado solicita al juez competente la fijación de un plazo que no exceda de 30 días
para el adquiriente haga declaración aceptándola o renunciándola, en caso de que haya
silencio o que no se pronuncie al respecto el heredero, se tendrá como si hubiera
aceptado la herencia. (la aceptación de la herencia se encuentra regulada en los artículos
del a026 al 1040 del código civil)

RENUNCIA DE LA HERENCIA.
a). Definición:

El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación, pero debe


hacerse expresamente por escrito ante el juez o por medio de escritura pública.

b). EFECTOS.

No priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieren dejado.


El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado, puede
reclamar la parte que cubra su crédito.
El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una,
se entiende que renuncia las dos.
Si el heredero renuncia, sus acreedores pueden pedir al juez que los autorice para
aceptar en nombre de aquel, solo por el monto de sus créditos.
Quien entre a la posesión de la herencia por la renuncia puede oponerse a que la acepten
los acreedores, pagando a éstos los créditos que tengan contra el que renunció.

c). DERECHO DE LOS ACREEDORES DEL HEREDERO EN RELACION A


LA HERENCIA

REGULACIÓN LEGAL: Art. 1035 al 1039 C.C.


LEGADOS.

a). DEFINICIÓN

Es la disposición testamentaria por cuya virtud, el causante asigna una ventaja


económica de carácter particular a aquel o aquellos a quienes desea beneficiar en
concreto.

CLASIFICACION:

POR SU MODALIDAD PUEDEN SER:

 Legados Puros:

Son aquellos que se constituyen sin prefijar día, condición ni calidad, o circunstancia
alguna que modifique o suspenda su entrega.
Legados Condicionales: Son aquellos cuya efectividad dependen de la realización de un
acontecimiento futuro e incierto establecido por el causante en su testamento.

 Legados a Término:

Son aquellos ordenados estableciendo el testador un día o tiempo en que han de


comenzar o cesar los efectos de la institución.
Legado Sub-Modo o Modal: Se llama también oneroso y tiene lugar cuando el testador
ordena el legado estableciendo el fin u objeto para lo cual se hace, lo que implica por
regla general un gravamen o carga para el legatario, y papra librarse de ellos sólo existe
un medio de hacerlo "renunciar al legado:

 Legado Sub-Causa o Causal:

Es aquel que tiene lugar cuando el testador ha expresado la razón que tuvo para hacer el
legado, esta clase de legado tiene como propósito recompensar beneficios recibidos o
servicios prestados. (art. 1008 c.c.)

 Legado Sub-demostratione o legado con demostración:

Tiene lugar cuando el testador pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o
aditamento que la designa o la hace conocer con más certeza, para facilitar su
identificación.

POR SU OBJETO LOS LEGADOS PUEDEN SER:

 Legado en Especie:

Se llama así el que recae sobre cosa individualmente determinada. Nuestro


código civil acepta esta clase de legado lo cual inferimos del artículo 1005 que
establece; "No tiene efecto el legado de una cosa en especie, si no se haya en el dominio
del testador al tiempo de su muerte"
 Legado de Género:

Es el que recae sobre cosa que se determina únicamente por el género a que pertenece
(art. 1006 c.c.)

Legado en Cantidad: Es aquella especie de legado de género en que la cosa se determina


por el número o la cantidad. (art. 1002 c.c.)

 Legado Alternativo:

Es aquel que comprende dos o más cosas, de la cuales debe entregarse una de ellas.

 Legado de cosa propia:

 Legado de cosa ajena:

 Legado de Cosa empeñada, gravada, o Sujeta a usufructo, uso o habitación

 Legado de Crédito:
Tiene lugar cuando el testador deja al legatario un crédito que le corresponde en contra
de un tercero.

 Legado de Liberación:

Se llama también legado de perdón, y en este el testador condona al legatario la deuda


que tenía contraída contra el primero.

Legado de deuda: Se entiende como tal el legado que hace el testador a un acreedor
suyo, declarando expresamente que le lega lo mismo que le debe.
Legado de Alimentos, Educación y Pensión Periódica.

POR SU ORIGEN LOS LEGADOS PUEDEN SER:


Voluntarios: Son todos aquellos que dependen de la voluntad del disponente,
comprendidos en la doctrina o regulados en los diferentes ordenamientos jurídicos.
Forzosos: Son aquellos que la ley imponía al testador, suponían estos legados una
adquisición operada por el Ministerio de la ley.

ACEPTACION, REVOCACION Y RENUNCIA DEL LEGADO

o ACEPTACIÓN:
1. Expresa: cuando se pide
2. Tácita: cuando se recibe

o REVOCACIÓN Y RENUNCIA: Art. 1026 – 1040 C.C.


Pueden renunciar la herencia y legados, los que tengan la libre disposición de sus
bienes.

ALBACEAZGO O EJECUCION TESTAMENTARIA.


a). DEFINICIÓN

El albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el


cumplimiento y ejecutor de la voluntad de su testamento

b). Condiciones legales para ser Albacea

Nuestra ley regula en sentido negativo una y negativas otras de las condiciones que
deben reunir el albacea y determina las siguientes:
Se requiere que sea capaz, es decir haya cumplido la mayoria de edad;
Poder administrar bienes y no ser incapaz de adquirir los títulos de herencia;
No estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. (art. 1048
c.c.)

CLASIFICACION:

Testamentario: se da cuando el albacea aparece nombrado en el testamento.

Judicial: se da cuando, el albacea renuncia, entonces se puede nombrar judicialmente,


también en el caso de remoción, falta de albacea, o a solicitud de los herederos

Mancomunado: cuando el testador nombra a dos o más personas como ejecutores o


albaceas.

d). FACULTADES O ATRIBUCIONES:

FACULTADES GENERALES:

Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo a los ordenado por éste o en su
defecto según las costumbres del lugar y posibilidades de la herencia;
Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes;
Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de
los dos interesados de los bienes;
Pagar las deudas y legados; y
Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos

FACULTADES ESPECIALES:
Otorgamiento de Poderes:
Partición de la Herencia (arts. 1056 y 1085 c.c.)

e). PROHIBICIONES:

adquirir bienes de la herencia.

f). plazo del albaceazgo

El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de
un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se
promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones.
(art. 1058 c.c.).

SUCESION INTESTADA, LEGITIMA O LEGAL

a). DEFINICION:

Es aquella establecida por la ley, para regular la ordenación y distribución de los bienes
dejados por una persona cuando muere sin testamento o con testamento ineficaz o
insuficiente para poder llevarse a cabo aquella distribución.

b). casos en que tiene lugar la Sucesión Intestada?

En cuanto a los casos en que tiene lugar la sucesión intestada, está claramente
especificados en el artículo 1068 del Código Civil, el cual dice: "La Sucesión intestada
tiene lugar:

1. Cuando no hay testamento. Esto debe entenderse en sentido amplio, es decir,


no solo de la absoluta falta de testamento, sino también en cuanto a la nulidad
testamentaria por cualquier causa legal, o que el testamento instituido haya sido
revocado;

2. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido


muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera
de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este
código;

3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto


de todos sus bienes en legados;

4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.

c). Orden de la Sucesión Intestada

A la sucesión intestada son llamados de conformidad con nuestro código civil, los
parientes del difunto, ocupando: El primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos, y
al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales; éstos heredarán por parte
iguales, es decir, por derecho propio (por cabezas). A falta de descendencia sucederán
los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones y cuando sólo
hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. A falta de los llamados a
suceder, según el artículo anterior sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto
grado. (Artículos 1078, 1079, 1080 c.c.). Cuando no existieren parientes dentro de los
grados de ley, se llega a la sucesión o herencia vacante, y entonces heredará el Estado y
las Universidades de Guatemala, por partes iguales, desde luego, siempre hay que tomar
en cuenta los derechos de representación y de alimentos, esto último se refiere al
derecho de ser alimentados que tienen los interdictos y los menores de edad,
relacionados con el causante.
MASA HEREDITARIA Y PARTICION hereditaria:

a). DEFINICIÓN:

La masa hereditaria
Es el conjunto de bienes y derechos sucesorios del causante y lo constituyen todos los
bienes que deja una persona a su fallecimiento, menos el pago de sus deudas, la cual
debe ser repartida entre los que tienen derecho a ella.

La partición de la herencia

Es la división y distribución de los bienes hereditarios indivisos entre todos los


herederos llamados a la sucesión del causante.

b). procede la partición de la herencia

El artículo 1085 del código civil, establece que: Aprobados el inventario y la cuenta de
administración el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia.

c). suspensión de la partición de la herencia

El artículo 1086 del código civil, establece que solo puede suspenderse una partición, en
virtud de convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de tres años.

d). LA EVICCION ENTRE COHEREDEROS

e). RESCISION Y NULIDAD DE LA PARTICION:


La rescisión:

es la acción de dejar sin efecto un acto jurídico. Las particiones hechas


extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo puedan ser los
contratos en general. Las hechas judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los
casos de saneamiento u otra causa legal.

La partición será anulable:


si se hubiere hecho con exclusión de alguna persona que haya tenido título para heredar
en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el caso que hubiere mediándolo o mala
fe de sus coherederos. a partición es nula cuando se hace con un heredero falso.

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