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Resumen Civil I Primer Parcial

El documento habla sobre el concepto de derecho, las diferentes ramas del derecho público y privado, y la evolución histórica del derecho civil argentino desde el Código de Vélez Sarsfield hasta la reforma del Código Civil y Comercial de 2015. El documento analiza temas como el derecho positivo, natural, objetivo y subjetivo, y las fuentes en las que se basó el Código de Vélez.

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Resumen Civil I Primer Parcial

El documento habla sobre el concepto de derecho, las diferentes ramas del derecho público y privado, y la evolución histórica del derecho civil argentino desde el Código de Vélez Sarsfield hasta la reforma del Código Civil y Comercial de 2015. El documento analiza temas como el derecho positivo, natural, objetivo y subjetivo, y las fuentes en las que se basó el Código de Vélez.

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UNIDAD 1 – EL DERECHO Y LA LEY

DERECHO – CONCEPTO

Para que la convivencia de los hombres en sociedad sea armoniosa, el Estado crea un
ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas a los cuales
obligatoriamente el hombre debe ajustar su conducta. Hola este sistema reglas y normas
jurídicas es lo que se denomina derecho y la doctrina lo define como dice Borda es el conjunto
de normas de conducta humana establecidas por el estado con carácter obligatorio conforme
a la justicia. En cambio, Salvat dice que es un conjunto de reglas establecidas para regir las
relaciones de los hombres en sociedad en cuanto se trata de reglas curso observancia pueden
ser coercitivamente impuestas a los individuos.

DERECHO POSITIVO Y NATURAL

DERECHO NATURAL: son un conjunto de valores o principios que se encuentran en la


naturaleza y conciencia del hombre.

DERECHO POSITIVO: El ordenamiento jurídico vigente en un país es único y se lo conoce como


derecho positivo, derecho aparece dividido en dos ramas (derecho público y privado)

EXISTEN DOS CORRIENTES: DEL IUSNATURALISMO Y DEL POSITIVISMO

El positivismo entiende que solo es derecho el positivo al margen de otros conceptos (como
moral o política), que trascienden la norma jurídica; si el derecho se inspira en la moral vigente
es mejor; si no lo hace también es derecho, y de vigencia obligatoria por sola sanción
legislativa, esto era lo que pensaba Kelsen.

El iusnaturalismo, es la doctrina según la cual existen leyes, que no fueron creadas por el
hombre y son anteriores a la sociedad. Son reconocibles mediante la búsqueda racional, de
las que derivan, como de toda ley moral o jurídica.

RAMAS DEL DERECHO PUBLICO

El derecho público abarca las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos es el estado,
actuando como poder público y en las que regulan la organización,
funcionamiento ,atribuciones, deberes y sus relaciones con los particulares. Las ramas del
derecho público son: el derecho constitucional, el Derecho Administrativo, el derecho penal, el
derecho internacional público, el derecho financiero, el derecho municipal, el derecho procesal
(porque organiza el Poder Judicial y su procedimiento ), el derecho laboral y el derecho minero
que algunos lo consideran como parte del derecho privado. En el derecho público está en
juegos el interés general.

RAMAS DEL DERECHO PRIVADO

El derecho privado regula, las relaciones de los particulares entre sí y algunas veces las
relaciones de los particulares con el estado, cuando esté actúa como persona de derecho
privado y no como poder público. Las ramas del derecho privado: son el derecho civil, el
derecho comercial, el derecho agrario o rural, el internacional privado, el de navegación, el
aeronáutico, el espacial y el industrial.

El interés en el derecho privado es de los particulares. Algunos autores entienden que el


derecho público se da una relación de subordinación, por la supremacía del Estado sobre los
particulares y en el privado, una relación de coordinación por el plano de igualdad que ocupan
los particulares entre sí.

DERECHO OBJETIVO Y SUBJETIVO

Derecho Objetivo: es la regla de conducta a la cual debe someterse el individuo, la cual es


obligatoria. Son las normas jurídicas.

DERECHO SUBJETIVO: son las prerrogativas de facultades que las normas jurídicas la reconocen
a las personas para que puedan lograr sus fines. Hay algunos doctrinarios que niegan los
derechos subjetivos como, por ejemplo, Kelsen, decía que solo hay deberes jurídicos y otros
que los aceptan como Savigny que dice que su derecho subjetivo es una facultad que se le
atribuye a la persona, o bien Eiring, que sostenía que eran intereses jurídicamente protegidos.
Ej. De derecho subjetivo: Derecho a reclamar alimentos.

DERECHO CIVIL – ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA

La expresión derecho civil se origina en el ius civile de los romanos. Este comprendía tanto el
derecho público como el privado, era el derecho que se aplicaba solo a los ciudadanos
romanos, en tanto el ius Gentium o ius naturalis regia para todos los hombres, fueran romanos
o extranjeros. A medida que el imperio romano fue asimilando más territorio el ius civile pasó
a ser ley común de todo el imperio. Con el tiempo el ius civile se separa de las normas del
derecho público y se identifica con el derecho privado, hasta su división en las actuales ramas,
primero se separa el derecho comercial y luego el laboral.

PAPEL DEL ACTUAL DERECHO CIVIL FRENTE A LAS DEMÁS RAMAS DEL DERECHO: Actualmente
el derecho civil comprende una parte residual del derecho privado, no está específicamente
regulado por las ramas desmembradas, la rama separada recurrirá al derecho civil para
obtener determinados principios, que siempre serán de aplicación supletoria cuando la
legislación específica así lo disponga o no contemple determinadas situaciones.

El derecho civil abarca todo lo relativo a la persona como tal, sus relaciones y su vinculación
con los bienes, desde su concepción hasta luego de su muerte. El nuevo Código Civil unifica
todo el derecho privado. El derecho civil se llama derecho común ya que se ocupa del hombre
como tal sin entender ninguna particularidad como la profesión, el pensamiento ideológico,
sexo, religión, etc.

EL CODIGO DE VELEZ SARFIELD

El Código Civil argentino denominado código l regio hasta agosto del 2015, y fue obra de
Dalmacio Vélez Sarsfield. Primero, debemos saber cómo se llegó a tener un Código Civil. La
Constitución Nacional de 1853, faculta al Congreso Nacional a dictar los códigos civiles,
penales, comercial y de minería. En 1863, se sancionó el código de Comercio obra de Eduardo
Acevedo con colaboración de Vélez Sarsfield. En 1863 por la ley 36, el Poder Ejecutivo nombró
una comisión para la redacción de los códigos civil penal y de minería. El presidente Mitre en
vez de nombrar una comisión, por decreto nombró solo a Vélez Sarsfield para redactar el
proyecto de Código Civil. En septiembre de 1869 por la ley 340, el proyecto fue presentado al
Congreso y aprobado a libro está cerrado, es decir sin discusiones.

FUENTES DEL CODIGO DE VELEZ

Las fuentes del Código de Velez, fueron varias, entre las que podemos nombrar:
a) El derecho romano que influyó a través del sistema derecho romano actual, en la parte
de obligaciones y de posesión.
b) Legislación española y derecho patrio: muchos artículos del código de Vélez tienen la
nota de ley de las partidas, del fuero real o de las recopiladas.
c) El código de Napoleón y sus comentaristas: la mayoría de los artículos del Código Civil
francés fueron reproducidos en el de velez, al igual que los comentaristas del código
francés.
d) La obra de freitas: las obras del jurista brasileño influyeron en Vélez Sarsfield, como
también el anteproyecto del código civil de Brasil.
e) Otras fuentes fueron; el Codigo chileno, El Codigo de Luisiana de EEUU, el Código Ruso
y el Proyecto de Codigo Civil de Uruguay de Eduardo Acevedo.

LEGISLACION MODIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA

Después de la entrada en vigencia del Codigo de Velez se fueron dictando leyes que lo
actualizaban, complementaban o modificaban. Se puede recordar la ley de matrimonio civil
(ley 2393), ley de divorcio ley 23515, la Ley de Propiedad intelectual ley 11723, ley de
Patronato de menores, ley de ómnibus que modificó varias instituciones, ley de nombre , leyes
sobre adopción , ley de habeas data , la ley de firma digital , ley sobre protección integral de
los derechos de las niñas niños y adolescentes , la ley 17711 del año 1968, con la cual se realizó
una reforma del Código Civil parcial introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico las
instituciones ya adoptadas por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones modernas, como
por ejemplo el abuso del derecho y la lesión subjetiva.

PROYECTO DE REFORMA

Luego la sanción del código de Vélez se intentó mantener actualizado el mismo. gran parte de
la doctrina pedía una reforma integral, pero sin que quebrara la doctrina jurisprudencial de
nuestro país, por lo que hubo varios proyectos de reforma:

A) el anteproyecto de bibiloni de 1926


B) El proyecto de 1936, donde se formó una comisión reformadora que estaba a cargo de
la revisión general del anteproyecto, el cual fue redactado definitivamente y
presentado en 1936 al Poder Ejecutivo nacional, a su vez éste lo elevó al Congreso
Nacional, pero nunca fue tenido en cuenta.
C) anteproyecto de 1954, que estuvo bajo la dirección de Llambias y daba fundamental
importancia a la jurisprudencia y la doctrina nacional.
D) El Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 191/2011, creó una comisión para la
elaboración del proyecto de ley y de reforma de los códigos civil y comercial de la
nació . Esta comisión fue integrada por Ricardo lorenzetti como presidente, Elena
Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. El anteproyecto fue presentado al
Poder Ejecutivo en el 2012, revisado y modificado por el Poder Ejecutivo. este
proyecto se elevó al Congreso de la nación y fue analizado por una comisión bicameral,
quien lo aprobó en octubre del 2014, el proyecto fue tratado y aprobado por la
Cámara de Diputados en una sola sesión en octubre de ese año y se promulgó el nuevo
CCYC, el cual debía entrar en vigencia en enero del 2016, pero por la ley 27077 entró
en vigencia en agosto del 2015.

ASPECTOS VALORATIVOS DEL CCYC


En los fundamentos que acompañarian al anteproyecto, los redactores tuvieron en cuenta
diferentes principios o aspectos valorativos que lo caracterizan:

a) Es un código con identidad cultural latinoamericana, donde se respetan las tradiciones


romanas , hispánica , francesa que tuvieron influencia en nuestra legislación pero
también se incorporan nociones de la cultura latinoamericana.
b) Da importancia a los tratados De Derechos Humanos, lo que se manifiesta a través de
diversos institutos como por ejemplo la protección de la persona humana, a través de
los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño ,
de las personas con capacidades diferentes, de la mujer , de los consumidores , de los
bienes ambientales etc.
c) código de la igualdad y la no discriminación, el concepto de derechos personalísimos
reconocidos por el derecho internacional se incorpora en el nuevo código,
reconociendo así los derechos a la intimidad, al honor , a la imagen y a la identidad.
d) Código que regula los derechos individuales y en consonancia con la Constitución
nacional les da importancia a los derechos de incidencia colectiva.
e) código de la ampliación en materia de bienes
f) código para una sociedad multicultural, en materia de familia y filiación, se regulan
conductas sociales relativas a la reproducción asistida o a las técnicas de inseminación
artificial o de fecundación in vitro, como también en materia de matrimonio por el
avance logrado por la ley de matrimonio igualitario. Se establece la posibilidad de
optar entre el régimen de Comunidad de ganancias o el de separación de bienes con
acuerdo prenupcial y se regulan las uniones convivenciales. En materia de divorcio, se
simplifican los trámites considerando la libre petición de 1 o ambos cónyuges, la
infidelidad deja de ser causal de divorcio. En materia de adopción se simplifica el
régimen jurídico y se prioriza el interés superior del niño por sobre el de los adultos. se
mantiene la adopción plena y simple y se agrega la adopción por integración, en caso
de familias conformado por parejas que tengan hijos de otras relaciones.
g) ES código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales porque, se
regulan formas modernas de contratación, como los contratos de distribución,
bancarios, financieros, fideicomisos, agencia comercial, régimen contable de los
comerciantes y demás.

METODO O ESTRUCTURA INTERNA DEL CCYC


El CCYC se divide en 6 libros; el primero es la parte general, el segundo a relaciones de
familia, el tercero derechos personales, el cuarto derechos reales , el quinto
transmisión de derechos por causa de muerte y el sexto a las disposiciones comunes a
los derechos personales y reales.

FUENTES DEL DERECHO


Las fuentes del derecho son los distintos modos de creación del derecho positivo, Estas
fuentes son: la ley , La Constitución nacional , los tratados de Derechos Humanos en
los que la Argentina sea parte , los usos , prácticas y costumbres , cuando las leyes o
los interesados se refieren a ellas , o en situaciones no regladas legalmente, siempre
que no sean contrarios al derecho . La teoría de las fuentes tiene por objeto
determinar cuáles son las causas (sociales, políticas etc., que originan una norma y
cuáles son los modos de expresión del derecho.
CLASIFICACION DE LAS FUENTES (GENY)
Según la clasificación de Francisco Geny, las fuentes se clasifican formales y fuentes
materiales o no formales.
- Las formales son: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
- Las Fuentes no formales o materiales: Son los hechos y acontecimientos, incluidos
los avances tecnológicos, que determinan la expedición, el sentido, la modificación
y derogación de las normas jurídicas. No son de uso obligatorio.
El CCYC dicta que los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes y
conformes también a la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos en
los que la Argentina sea parte. Como también, los usos, prácticas y costumbres,
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos y no sean contrarios a la ley.
Algunas fuentes ya estaban en el en el código de Vélez, pero se agregaron la
Constitución y los tratados de Derechos Humanos en el nuevo código.

OTRAS FUENTES – CLASIFICACIÓN: COSTUMBRE, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y USO

LA COSTUMBRE: Es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones por un periodo


prolongado de tiempo en la sociedad. Los elementos de la costumbre pueden ser
objetivos y subjetivo.
1. Elemento objetivo o material: para que se dé este elemento la costumbre de ver
reunir las siguientes características:
A. ser uniforme, que el comportamiento tenga las mismas características siempre
B. ser constante, que se lleve a cabo sin interrupciones.
C. largo uso, que se haga por un período de tiempo más o menos prolongado
D. Generalidad, que el hecho sea practicado por toda la sociedad.
E. Publicidad, que sea conocido por todos.

2. Elemento subjetivo o psicológico: será cuando existe la firme creencia por parte de
toda la sociedad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica y por ende
obligatoria.

VALOR DE COSTUMBRE – SISTEMA DE DERECHO ESCRITO Y SISTEMA DE COMMON LAW

El motivo de la sociedad jurídica regia por costumbres y tradiciones que se transmitían de


generación en generación, se lo denominaba derecho consuetudinario. A Medida que la
sociedad fue modificándose, las relaciones se fueron tornando más difíciles de identificar, por
lo que surge la necesidad de recurrir a normas escritas, por lo que se pasó del derecho
consuetudinario (costumbres) al derecho escrito y codificado.

En la mayoría de los países, el derecho se manifiesta por escrito, pero en algunos como
Inglaterra, Canadá, Australia y Estados Unidos, rige el sistema del common law, basado en el
derecho consuetudinario y los fallos precedentes, donde la costumbre es la fuente
predominante. Por excepción, los países del common Law recurren a normas escritas, más que
nada en el derecho público, como los estatutos, en el derecho administrativo, o en las
libertades de los ciudadanos en los edictos o actas.

En los países del derecho escrito, la fuente primordial es la ley, pero las costumbres son una
fuente material, ya que puede dar lugar a normas que adopten las conductas establecidas por
ella. El derecho moderno considera a la costumbre, como una fuente formal.
TIPOS DE COSTUMBRE

Para recurrir a la costumbre como una fuente formal del derecho, se la clasifica en 3 tipos
diferentes según su relación con la ley: 1) costumbres según la ley , 2)costumbre al margen de
la ley y 3) costumbre contra la ley o desuetudo.

1. Costumbres según la ley, es la reconocida por la ley de manera que está de acuerdo
con ella.
2. Costumbre al margen de la ley, crea una norma consuetudinaria en relación con una
situación no contemplada por la ley
3. Costumbre contra la ley o desuetudo, es en contra de lo que establece la ley e intenta
derogarla.

El Código de Vélez aceptaba la costumbre según la ley y al margen de la ley, cómo se


refería en el artículo 17 que establecía” Los usos y costumbres no pueden crear derechos
sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.”. Se
entiende así, que el código de Vélez aceptaba la costumbre según la ley y al margen de la
ley. En cambio, en el CCYC sigue la misma idea, ya que en el artículo 1 expresa “los usos,
prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a
ellas o en situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarios a derecho”.
El nuevo código acepta la costumbre según la ley y al margen de la ley, pero no admite la
costumbre contra la ley o desuetudo.

JURISPRUDENCIA

Es un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales y que comparten un


mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado.
Las sentencias deben tener las siguientes características: las sentencias afectan a las partes,
pero no a terceros ajenos al litigio, y cuando fue dictada por el Tribunal de última
instancia,hacer la cosa juzgada esto quiere decir que no puede volver a plantearse la cuestión.
El artículo 3 del ccyc dispone que la decisión debe ser razonablemente fundada, resolviéndose
teniendo en cuenta las leyes, usos, prácticas y costumbres, pero también deberán tener en
cuenta los principios generales del derecho y las circunstancias del caso para dictar sentencia.

TRIBUNALES PLENARIOS: Es cuando se reúnen todas las salas de un departamento a


pronunciarse sobre un tema específico, para unificar la jurisprudencia de las salas y evitar
sentencias contradictorias, por lo que la aplicación es obligatoria para las salas de la misma
Cámara y para los jueces.

DOCTRINA

Es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y
fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene
importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los
destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en
la interpretación judicial de los textos vigentes.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Los principios generales del derecho son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al
sistema jurídico en general un carácter ético. Los principios generales del derecho son:
principio de la buena fe, de la buena fe objetiva y subjetiva, la equidad, la teoría de la
apariencia y el principio del orden público.

1) PRINCIPIO DE LA BUENA FE: está vinculado con la idea moral del derecho, la buena fe
del agente puede atribuir al acto efectos que éste no podría, y viceversa, la mala fe,
quita al acto efectos que tendría de no ser así. En la doctrina se distinguen dos clases
de buena fe: la buena fe o lealtad (objetiva) y la buena fe creencia (subjetiva).

BUENA FE- LEALTAD (OBJETIVA): el principio de la buena fe impone a las personas el deber de
obrar correctamente como lo haría una persona honorable y diligente. las principales
aplicaciones del principio de buena fe lealtad en el derecho positivo son:

A- en los contratos: que deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse buena fe.


B- abuso del derecho: el artículo 10 veda el ejercicio abusivo de los derechos, porque es
contrario a la buena fe con él se debe actuar en la vida social.
C- teoría de los actos propios
D- principio de buena fe: Según el CCYC, los derechos deben ser ejercicios de buena fe.

BUENA FE – CREENCIA (SUBJETIVA): el derecho protege la legítima creencia de haber obrado


conforme a derecho y en la razonable creencia de que no se daña el derecho a terceros.
Algunas de las principales aplicaciones son:

A. TEORIA DE LA APARIENCIA: según un principio romano, nadie puede transmitir un


derecho mejor ni más extenso del que posee. Ocurre aveces cuando una persona es
titular aparente en derecho y sobre la base de ese título, lo transmite a tercero de
buena fe. La aplicación estricta de este principio conduciría a privar a ese tercero de lo
que adquirió de buena fe, lo que es injusto como porque la ley lo protege. Un ejemplo
podría ser en relación a un matrimonio nulo o anulado cómo si el matrimonio nulo o
anulados en contra de buena fe por ambos cónyuges coma se producen todos los
efectos del matrimonio válido hasta el día que se declare la nulidad. Sí hubo una fe de
1 solo de los cónyuges producirá los efectos del válido matrimonio solo respecto del
cónyuge de buena fe.
2) PRINCIPIO DE ORDEN PUBLICO: el orden público no es una unidad, abarca una
pluralidad de conceptos que opera en forma conjunta para garantizar la libertad de los
individuos en la sociedad. Es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social
instituida en una comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente la
organización de estos no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en
su caso, por la aplicación de normas extranjeras.

EQUIDAD

Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno,


utilizando la equivalencia para ser iguales. Los jueces la invocan para atenuar el rigor de
una disposición legal o para que impere el equilibrio en una relación jurídica, es una
aplicación de la idea de justicia.

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS QUE LA REPUBICA SEA PARTE

Los tratados internacionales son ley suprema de La Nación, y por el art. 75 de la CN, varios
tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Los tratados de derechos
humanos son fuente del derecho.
LA LEY

La ley es la regla obligatoria establecida por la autoridad pública, y es la fuente principal


del derecho. Tiene dos acepciones, en sentido material y en sentido formal:

- la ley en sentido material: Es la dictada por una autoridad competente por ejemplo un
decreto presidencial
- la ley en sentido formal: norma sancionada por el Poder Ejecutivo según el mecanismo
constitucional, son de carácter obligatorio para todos los habitantes.

CARACTERISTICAS. Las características principales de la ley son:

- Obligatoria: la esencia de la ley, todos deben obedecer lo que manda la ley.


- Coactiva: si no se obedece habrá sanciones que la misma ley establece
- Generalidad: Emplea un número determinado de hechos y se aplica a cualquier
persona que lo realice
- de origen público: Quiere decir que la ley es establecida por una autoridad pública
competente.

CLASIFICACIÓN, Las leyes en sentido amplio o material (que son las dictadas por una
autoridad competente), pueden clasificarse de la siguiente forma :

A) nacionales y provinciales
B) prohibitivas y dispositivas
C) imperativas y supletorias
D) perfectas e imperfectas

A) NACIONALES Y PROVINCIALES: según que sean dictadas por el Congreso nacional para
regir en todo el país, o por las legislaturas provinciales para regir en el territorio de la
provincia.
B) PROHIBITIVAS Y DISPOSITIVAS: las prohibitivas prohíben la realización de algún acto,
las dispositivas imponen la realización de un acto.
C) IMPERATIVAS Y SUPLETORIA: la aplicación de las leyes imperativas es obligatoria y
prevalecen sobre cualquier otra norma o acuerdo entre particulares, su contenido es
de orden público. Las supletorias, son aquellas leyes a las cuales se recurre, en
ausencia de otra ley o de un acuerdo entre las partes. Por ejemplo, los problemas
laborales se solucionan a través de las leyes laborales, y si no se recurre al derecho
civil.
D) PERFECTAS E IMPERFECTAS: las perfectas establecen la nulidad del hecho si hay
incumplimiento, por ejemplo, si se incurrió en dolo incidente, se debe pagar los daños
ocasionados por él, pero el acto es válido. Y las imperfectas no tienen sanción, para el
caso de incumplimiento.

PROCESO DE FORMACION DE LEYES, el proceso de formación de leyes está establecido en


Constitución Nacional. Los pasos básicos para que una ley entre en vigencia son: la
presentación del proyecto, la discusión, la sanción , la promulgación y la publicación.

a) PRESENTACION DEL PROYECTO: cualquier miembro del poder legislativo o el Poder


Ejecutivo, pueden presentar el proyecto ante cualquiera de las cámaras del Congreso.
Los ciudadanos también pueden presentar proyectos, pero solo a la Cámara de
Diputados, y estos proyectos no pueden ser sobre reformas constitucionales, tratados
internacionales, tributos, presupuestos o materia penal.
b) DISCUSIÓN: el proyecto se discute en la Cámara de origen, aquella en la que se
presentó él mismo, y una vez aprobado, pasa para su discusión a la otra Cámara,
donde se aprueba si es el caso y recibe sanción.
c) SANCIÓN: es el acto en el que poder legislativo da fuerza de ley a un proyecto,
empleando la fórmula establecida en el artículo 84 de la CN, dónde dice que” los
diputados y el Senado reunidos en Congreso decreta o sancionan con fuerza de ley”. La
sanción debe ser expresa, una vez sancionada pasa al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
d) PROMULGACIÓN: el Poder Ejecutivo dispone el cumplimiento de la ley. si el Poder
Ejecutivo está de acuerdo con el contenido de la ley procede a su promulgación; en
caso contrario puede hacer el veto total o parcial. La promulgación debe ser expresa, a
través de un decreto o tácita si el Poder Ejecutivo no devuelve el proyecto al Congreso
en el término de 10 días hábiles. Estas alternativas bueno ocurrir según la aprobación
o no del Poder Ejecutivo.
e) Publicación: la publicación es el acto por el cual la ley llega a conocimiento de la
población, de esto depende la entrada en vigencia. El ccyc establece que las leyes rigen
después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ella lo determinen.
El medio en el que se procede a publicar es el Boletín oficial de la República Argentina,
a cargo de la dirección nacional del registro oficial que depende de la Secretaría legal y
técnica de la Presidencia de la nación.

APLICACIÓN DE LA LEY- como dice el artículo 4 del CCYC, las leyes son obligatorias para todos
los que habitan en el territorio de la República, sean ciudadanos extranjeros, residentes o
transeúntes , sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales. Son de aplicación territorial
conforme con la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos. La regla general
es la aplicación territorial de la ley salvo, cuando la misma ley lo dispone, será en ciertos casos
aplicación extraterritorial, es decir se aplicará la ley extranjera por los jueces de nuestro país.
Los casos en que se permita usar la ley extranjera en nuestro territorio, es tema del derecho
internacional privado, que se ocupa especialmente de determinar los casos en los que la Ley
de Extranjería será aplicable .

TIPOS DE INTERPRETACION: interpretación legislativa, judicial y doctrinaria.

INTERPRETACION LEGISLATIVA: Está a cargo del poder legislativo, por ejemplo cuando el
Congreso dicta una ley y luego dicta una aclaratoria, interpretando la primera. Esta
interpretación es de carácter obligatoria, y se las suele denominar interpretación auténtica o
propia, porque es el mismo órgano que dictó la ley.

INTERPRETACION JUDICIAL: La realizan los jueces al aplicar las leyes, es obligatoria para las
partes del pleito, salvo que de la interpretación surja de un fallo plenario, por
lo que la obligatoriedad se extiende a la Cámara que lo dictó y a todas las
cámaras de primera instancia que dependan de ella.

INTERPRETACION DOCTRINARIA: es la que realizan los juristas en sus obras, no tienen fuerza
obligatoria, pero sí tiene influencia en los jueces y legisladores.
INTERPRETACION EN EL CCYC – ELEMENTOS

TEORIA DE LA HERMENEUTICA: Es el conjunto de medios, reglas prácticas o principios de


interpretación de que se valen los intérpretes para llevar a cabo su tarea, se denomina teoría
de la hermenéutica. Tiene diferentes elementos interpretativos

ELEMENTOS INTERPRETATIVOS: según la doctrina, el intérprete puede valerse de los siguientes


elementos interpretativos : elemento gramatical , histórico , sistemático y el teleológico .

A) ELEMENTO GRAMATICAL: es el que permite establecer el sentido del alcance de la ley


haciendo uso al tenor de las propias palabras de la ley, significado de los términos y
frases para expresar y comunicar su pensamiento.
B) ELEMENTOS HISTORICO: permite interpretar el derecho legislado, la historia del texto
legal que se trata de interpretar, esta historia se ve reflejado en cada una de las etapas
del proceso de formación de la ley.
C) ELEMENTO LOGICO: es el que para establecer los sentidos del análisis intelectual de la
conexión que las normas de una misma ley guardan entre sí o bien con otras leyes
sobre la misma materia.
D) ELEMENTO SISTEMATICO: permite interpretar la ley, atendiendo a las conexiones de la
misma con todo el ordenamiento jurídico del que forma parte, incluso los principios
generales del derecho.
E) ELEMENTO TELEOLOGICO: busca establecer el sentido o alcance de la ley atendiendo a
su finalidad, o sea el objetivo que buscan conseguir a través de ella.

INTERPRETACION EN EL CODIGO DE VELEZ: el código de Vélez se refería a la interpretación


y decía, que sí una cuestión civil no podía resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu
de la ley se atendería a los principios de leyes análogas , y si así todo la cuestión era
dudosa , se resolvería por los principios generales del derecho , considerando las
circunstancias del caso.

INTERPRETACION EN EL CCYC

El CCYC fija las reglas de interpretación en su artículo 2, el cual establece que la ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta, sus palabras, su finalidad, como las leyes análogas,
las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos como los principios y
valores jurídicos y la coherencia con todo el ordenamiento jurídico. La decisión jurídica
comienza por las palabras de la ley, se incluyen también sus finalidades por lo que se deja
de lado la referencia a la intención del legislador. La tarea no se limita a la intención
histórica original, sino que se permite considerar las finalidades objetivas del texto al
momento de aplicarla. Al mencionar leyes análogas, que fueron tratadas como fuente y se
las incluye como criterio de interpretación, para darle libertad al juez en los diferentes
casos. en relación con los tratados internacionales, son todos a los que Argentina está
suscrito y resultan obligatorios, por lo que deben tenerse en cuenta para decidir un caso.
También, deberán considerarse, los principios y valores jurídicos, que no tienen solo un
carácter supletorio, sino que son normas de integración y control axiológico.

Después se hace referencia a la coherencia con todo el ordenamiento jurídico lo que permite
superar la limitación derivada de una interpretación exegética y da facultades al juez para
recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema.

SENTENCIA
La sentencia es la decisión del juez que pone fin al pleito y declara cuales son los derechos de
las partes, es de carácter obligatorio.

CARACTERISTICAS DE LA SENTENCIA

Es obligatoria para las partes, pero no con relación a los terceros ajenos al litigio. Cuando ha
sido dictada por el tribunal de última instancia, hace cosa juzgada, por lo que no puede volver
a plantearse la cuestión. La sentencia es definitiva.

FUNDAMENTACION DE LA LEY EN LA SENTENCIA

La sentencia debe ser razonablemente fundada, el juez tiene el deber de tratar todas las
cuestiones y defensas planteadas en el juicio, analizar y valorar la prueba producidas por las
partes, precisar en qué normas jurídicas se basa su pronunciamiento (interpretando las leyes,
sus finalidades, tratados internaciones, etc). Una sentencia no fundada o en la cual se omitió la
expresión del derecho aplicable al caso, es nula. El art. 3 del CCYC dispone que la decisión
debe ser razonablemente fundada, por lo que los jueces podrán resolver teniendo en cuenta
no solo a las leyes como a los usos, prácticas y costumbres, sino también que podrán usar los
principios generales del derecho y de las circunstancias del caso para dictar su sentencia. El
código considera que el derecho positivo hermenéutico, deberá siempre encontrar la norma
concreta o el principio general que le permita resolver el caso.

JURISPRUDENCIA

la jurisprudencia se refiere a los fallos de los tribunales judiciales que sirven de precedentes a
futuro, no es indispensable que los fallos coincidan sobre un mismo derecho, a veces una sola
sentencia sienta jurisprudencia, pero sin duda una jurisprudencia reiterada y constante es más
venerable y tiene mayor solidez como fuente de derechos y obligaciones .

DEBER DE RESOLVER: según el artículo 3 del CCYC, el juez debe resolver los asuntos que sean
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. El código define
las fuentes del derecho como reglas de interpretación, suministra guías para el ejercicio de los
derechos, como tambien reconoce distintos principios generales, para luego establece un
deber ineludible del juez, debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción. En el
código el artículo 15 expresa que el juez no puede dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio
como oscuridad o insuficiencia de las leyes. el juez debe resolver la cuestión mediante una
decisión razonablemente fundada, es decir que no sea arbitraria, lo cual se ajusta a la doctrina
de la arbitrariedad.

EFECTOS DE LA LEY

El efecto primordial de la ley es su obligatoriedad: lo que esta dispone, es de aplicación


obligatoria. esta obligatoriedad tiene límites con relación al territorio y el tiempo

EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TERRITORIO. La ley es obligatoria, pero nos podemos
preguntar para quienes obligatoria y en donde se obligatoria. esto se responde con dos
sistemas diferentes: el sistema de la territorialidad de la ley y el sistema de la personalidad de
la ley.

A) SISTEMA DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY: consiste en las leyes que se dicten en un


país, serán aplicables exclusivamente en el territorio de ese país y a todos los que
habitan en él, sean nacionales o extranjeros. es el derecho del suelo
B) SISTEMA DE LA PERSONALIDAD DE LA LEY: también conocido como el sistema de la
nacionalidad, todas las leyes de un país se aplican a todos sus ciudadanos, a todos
aquellos que tengan la nacionalidad sea que se encuentren en el país o en el
extranjero. se aplica la ley de la sangre la cual pertenece a la persona

SIATEMA DEL NUEVO CCYC: en el artículo 4, habla del ámbito subjetivo donde determina que
las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la Argentina, sean
ciudadanos, extranjeros, residentes como domiciliarios o transeúntes, sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales.

Se adopta el sistema de territorialidad de la ley y en consecuencia las leyes argentinas son


obligatorias dentro de nuestro territorio, pero fuera de él carecen de obligatoriedad. Por lo
mismo las leyes Extranjeras tienen eficacia en el territorio extranjero donde se dictaron y
carecen de eficacia en nuestro territorio.

EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TIEMPO

VIGENCIA DE LA LEY. Las leyes entran en vigencia y son obligatorias luego del octavo día de
haber sido publicadas en el Boletín oficial, o desde el día que ellas determinen en el texto. por
lo tanto:

- si la ley designa fecha, entra en vigencia el día que esta determine

sin una fecha: es obligatoria y entra en vigencia luego de los 8 días posteriores al de su
publicación

HASTA CUANDO ES OBLIGATORIA: la ley es obligatoria hasta su derogación, que puede ocurrir
por alguna de las siguientes formas:

- por la propia ley: a veces la misma ley establece su periodo de vigencia, cumplido el
cual deja de regir.
- por otra ley: en la mayoría de los casos como una ley o parte de ellas derogado por
otra en forma expresa o tácita.

PRINCIPIO DE INEXCUSABILIDAD: el artículo 8 habla del principio de inexcusabilidad, “la


ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está
autorizada por el ordenamiento jurídico “. la ley se presume conocida por todos, por lo cual la
ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento.

EFICACIA TEMPORAL DE LA LEY

cuando se dictó una ley que reemplaza a otra anterior, se debe establecer cuál será el campo
de aplicación de la nueva ley. Situaciones (ej.: estado de padre, hijo) o relaciones jurídicas (ej:
contratos) producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen con
posterioridad a la nueva ley, ella se habrá de aplicar a dichos efectos , pero no puede aplicarse
a los efectos producidos antes de su sanción, porque fueron regulados por la ley anterior.

El artículo 7 del CCYC: “eficacia temporal: a partir de su entrada en vigencia , las leyes se
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. las leyes no
tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. la
retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías
constitucionales. las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de
ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de
consumo.”

EFECTO INMEDIATO: se suelen afirmar que las leyes tienen efecto inmediato, significa que se
aplicarán a todo hecho posterior o futuro que se produzca a partir de la fecha de su entrada en
vigencia. En cuanto al alcance de este principio, se dice que la nueva ley se habrá de aplicar
cuando:

a) todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas


b) y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes,
cuando estas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley.

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES: el principio general es que las leyes son irretroactivas, no se
pueden aplicar para atrás, ósea hecho o consecuencias ya producidas, solo se aplican a hechos
o consecuencia futuros. como dice el artículo 7, “las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o
no de orden público, excepto disposición en contrario “.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY - los requisitos para aplicación


retroactiva de la ley son dos:

1)que la misma ley disponga su aplicación retroactiva


2) que la retroactividad no afecte derechos amparados por garantías constitucionales.

- las leyes supletorias y los contratos en curso de ejecución; las leyes se aplican a todo
hecho posterior o futuro, lo que se llama efecto inmediato. Pero este principio tiene
una excepción que surge del artículo 7: “las nuevas leyes supletorias no son aplicables
a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al
consumidor en las relaciones de consumo “
- o Sea que la ley no se aplicará a los efectos del contrato cuando;
- - la ley sea supletoria
- el contrato está en curso ejecución, o sea que no haya terminado, en estos casos hay
ultraactividad de la ley anterior (cuando las normas permanecen en el tiempo, sin
importar si se derogo o abrogo),
- para esto mismo hay una excepción en la relación de consumo en curso de ejecución,
las nuevas leyes supletorias que se sancionen, serán aplicables siempre que ellas sean
más favorables para el consumidor.

APLICACIÓN DE EFECTO DIFERIDO DE LA LEY - también denominado prolongado o ultractividad


de la ley, como contracara de la retroactividad, se produce cuando a pesar de ser derogada
una norma –y por ende sus preceptos volverse inaplicables–, los mismos continúan vigentes
respecto de determinadas relaciones o situaciones jurídicas.

DERECHO ADQUIRIDO: cuando bajo la vigencia de una ley, el particular ha cumplido todos los
actos y condiciones sustanciales y requisitos formales previstos en la misma, para ser titular de
un determinado derecho, de manera qué la situación jurídica general creada por esa ley se
transforma en una situación.

DOCTRINA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS: La teoría de los hechos cumplidos sostiene que
“cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir,
bajo su aplicación inmediata
DISTINCION ENTRE EL EFECTO RETROACTIVO Y LOS EFECTOS INMEDIATOS – Estos principios
orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo. El primero, la casi absoluta
irretroactividad de la ley, que sólo reconoce como excepciones aquellas hipótesis en que el
legislador, de manera expresa, ha considerado necesario dar efecto retroactivo a la nueva
norma. El segundo, la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación, a partir de su
entrada en vigencia.

La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de las nuevas normas


para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato encuentra sus límites,
precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a
situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos.

SITUACIONES JURIDICA - Una situación jurídica se compone de los derechos y de


las obligaciones que se atribuyen a un individuo bajo determinadas condiciones y en un cierto
contexto. Los sujetos de derecho, por lo tanto, pueden ser el centro de posibles relaciones
jurídicas reguladas por las normas vigentes.

NORMAS IMPERATIVAS Y SUPLETORIAS - Las normas o leyes se clasifican en imperativas o


supletorias. Una ley es imperativa cuando no es posible sustraerse a lo que obliga o prohíbe, y
es supletoria cuando lo dispuesto por la norma puede ser cambiado o modificado según la
voluntad de las personas intervinientes en la situación jurídica por la ley elaborada o regulada.

ORDEN PUBLICO- FRAUDE A LA LEY

Las leyes de orden público hacen referencia a normas jurídicas indispensables para el
mantenimiento del orden jurídico social establecido, colectivo o el bienestar general, y pueden
estar referidas a distintos temas. Abarca una pluralidad de conceptos que opera de forma
conjunta para garantizar la libertad de los individuos en la sociedad. Las leyes de orden público
son irrenunciables, imperativas y, en consecuencia, las partes no pueden dejarlas sin efecto,
prevalecen sobre la voluntad individual.

Hay dos doctrinas que estudian o explican a las leyes de orden público,

1. Desde el punto de vista clásico, las leyes de orden público son las que están
interesadas en una manera inmediata y directa, la paz y la seguridad Social, las buenas
costumbres, el sentido primario de la justicia y la moral. Serían las leyes fundamentales
y básicas que forman el núcleo sobre el que está organizada la sociedad. Las
características que muestran esta doctrina clásica en relación a las leyes es: que no
pueden dejarse sin efecto por acuerdo de las partes en un contrato, si en el principio
de que las leyes no tienen efecto retroactivo en materia de orden público, a veces los
jueces deben aplicar una ley extranjera de acuerdo a las derecho internacional
privado, pero estas leyes extranjeras no serán de aplicación si deben desplazar una ley
nacional de orden público y por último nadie puede invocar un error de derecho para
eludir la aplicación de una ley de orden público.
2. La segunda teoría en público con las imperativas, son las leyes imperativas según esta
corriente, cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las
cuestiones de orden privado, en las que solo juega un interés particular. Por esto
mismo, las leyes de orden público son irrenunciables e imperativas.
De esto surge que toda ley imperativa es de orden público, porque cuando el
legislador impone una norma de carácter obligatorio, veda a los interesados apartarse
de sus disposiciones, porque considera que hay un interés social comprometido en su
cumplimiento. esta corriente considera a las leyes de orden público no como un
reducido grupo de normas básicas, que era la creencia de la teoría clásica, sí no la
enorme mayoría de las leyes.

LEYES DE ORDEN PUBLICO Y SU RELACION CON LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

En relación con la autonomía de la voluntad, el código de Velez, en el artículo 1197,


decía que las convenciones hechas en los contratos formaban para las partes una
regla, a la cual debían someterse como la ley misma. Las convenciones de los contratos
son los convenios con los consensos entre las partes, es un principio que no es erga
omnes, es una ley para las personas que convinieron ese contrato. Esta autonomía de
la voluntad tiene un límite (qué es el orden público y las buenas costumbres), como
dictaba el artículo 21 del código de velez.
ART. 21 código de Vélez: Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las
leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.
ART 2651 CCYC: autonomía de la voluntad reglas; los contratos se rigen por el derecho
elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos , derechos
y obligaciones. La elección debe ser expresa o resulta de manera cierta y evidente de
los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Esta elección puede hacer
referencia a la totalidad o a parte del contrato, el ejercicio de este derecho está sujeto
a las siguientes reglas:
a- Las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus
contratos, e incluso crear disposiciones contractuales que desplazan normas
coactivas del derecho elegido, esto no se aplica a los contratos de consumo. Por
ejemplo, dos personas hacen un contrato de poner un prostíbulo enfrente de la
estación de Ramos, pero está limitado por el artículo 12 del Código Civil, que dice
que tiene un límite que es el orden público.

FRAUDE A LA LEY. El fraude de la ley consiste en burlar la aplicación de la norma imperativa y


obtener por medio de esta disposición un resultado análogo al que el imperativo prohíbe. A
través de la burla de la ley, se obtiene un fin ilícito a través de un medio lícito, existe un fraude
a la ley el acto está viciado de nulidad ahí prevalece la aplicación de la norma imperativa que
se trató de eludir.

ABUSO DEL DERECHO - el abuso del derecho está vinculado con el ejercicio de los derechos
subjetivos(poder reconocido por el ordenamiento jurídico a la persona para que, dentro de su
ámbito de libertad actúe de la manera que estima más conveniente para satisfacer
sus necesidades e intereses), que tienen límites. La ley exige el ejercicio de estos derechos
subjetivos con el fin útil y justo las personas que las usan no puede ser alejados de lo dicho por
el ordenamiento jurídico.

La teoría del abuso del derecho dice que estos derechos no son absolutos sino relativos, es
decir que deben ser ejercidos dentro de un límite. Cuando se considera que un derecho se
excedió, se debe tener en cuenta dos criterios: el criterio subjetivo y el criterio objetivo.

a) CRITERIO SUBIJETIVO: este criterio toma en cuenta la actitud del sujeto se determina si
ese derecho se ejerció con culpa, dolosamente o sin intereses de usar ese derecho. el
ejercicio sin interés es un ejercicio ilegítimo.
b) CRITERIO OBJETIVO: era criterio objetivo cuando el derecho se ejerce en contra de la
moral, el uso y buenas costumbres . Está tipificado en el artículo 10 del CCYC. “abuso
del derecho: el juez debe hacer lo posible para que el ejercicio del derecho abusivo no
perjudique el estado de las cosas, si no lo pudo evitar, debe ordenar la restitución a su
estado anterior.

El ART 11 CCYC habla de la tercer forma de abuso de derecho, qué es el abuso de la


posición dominante, que es cuando se abuse de una posición dominante en el mercado,
sin perjuicio de las disposiciones específicas contemplados en leyes especiales.

POSIBILIDADES DE FORMAS DEL ABUSO DEL DERECHO - existen posibilidades de formas de


abuso del derecho cómo hacer, lo que contravenga el ordenamiento jurídico, los abusos que
violen la moral, las buenas costumbres y la buena fe. El abuso de poder a través de la posición
económica en el mercado, el abuso de incidencias en los derechos individuales como también,
en los derechos abusivos de incidencia colectiva.

El nuevo Código Civil& no contempla la teoría del abuso del derecho cómo lo hacía, el viejo
código, esté contemplado así era contrario a la finalidad de las normas de la ley. En cambio, en
el código de Vélez decía que era abuso si va en contra de todo el ordenamiento jurídico.

RENUNCIA A LA LEY - la renuncia general de las leyes carece de valor, porque de lo contrario se
afectaría la obligatoriedad de la ley. Lo que sí puede renunciarse son los efectos de las leyes,
en el caso particular cuando lo que se renuncia es el interés exclusivo del renunciante y la
renuncia no está prohibida por el ordenamiento jurídico.

DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA

En el CCYC les da una importancia a los derechos de incidencia colectiva, en concordancia con
la Constitución nacional.

- en los derechos individuales, el interés es individual y la legitimación para reclamar es


individual también. El titular inicia una acción y obtiene sentencia en un proceso
bilateral.
- en los derechos de incidencia colectiva, son los bienes indivisibles y de uso común, por
lo que el bien afectado es colectivo, el titular del interés es el grupo. En estos
supuestos puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que
integran el grupo (interés difuso) o de una asociación con representatividad en el tema
(interés colectivo) o del Estado (interés público).

MODOS DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO – el nuevo CCYC en el ART 6, fija
las reglas a seguir para computar el tiempo, de la siguiente manera.
- PLAZO DE DIAS: corre de medianoche a medianoche, en los plazos fijados en días, a
contar de 1 determinado queda éste excluido del cómputo, empezando desde el
siguiente .
- PLAZO DE HORAS: en los plazos fijados en horas, a contar desde una hora
determinada, queda está excluida del cómputo , empezando desde la hora siguiente.
las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.
- PLAZO DE MESES O AÑOS: los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha,
cuando en el mes del vencimiento no haya un día equivalente a la inicial del cómputo,
se entiende que el plazo expira el último día de este mes.
# el cómputo de los plazos es de días completos y continuos, y vencen a la media hora
del último día del vencimiento respectivo.
# en los plazos que no se excluyen los días inhábiles o no laborables, estos también se
cuentan
# estas normas tienen carácter supletorio, como bien lo dice EL art, “las leyes de las
partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo “.

UNIDAD 2 – ELEMENTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA – LA PERSONA

RELACION JURIDIA: Es el vínculo entre dos o más personas, tutelado por el derecho y está
organizada y disciplinada por el ordenamiento jurídico.

ELEMENTOS – SUJETO, OBJETO Y CAUSA.

SUJETO: es el titular de los derechos y obligaciones, puede ser una persona física o jurídica. Un
sujeto activo, quién es el titular del poder, (derecho subjetivo) y un sujeto pasivo, titular de
deber correlativo al otro.

OBJETO: es la prestación lo que se debe, son los bienes e interés sobre los que están los
derechos y obligaciones de los sujetos.

CAUSA: La causa de la relación jurídica es la fuente de la que emerge. La situación jurídica


necesita de un hecho que provoque su nacimiento. Son los hechos (ej. nacimiento) y actos
jurídicos (ej. Compraventa).

PERSONA - En el código de Velez, se definía a la persona por su capacidad y se establecía que


son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. En el
nuevo CCYC no se habla de persona, sino de persona humana, como tampoco da una
definición y las características, porque persona es todo ser humano por el hecho de serlo.

ATRIBUTOS DE LA PERSONA - la doctrina hace referencia a las cualidades jurídicas que son
inseparables de la persona, porque hacen a la base y esencia de la personalidad. los atributos
de la persona (ya sea persona humana o jurídica), son: el nombre , la capacidad , el domicilio ,
el patrimonio y el estado civil .

CARACTERISTICAS DE LOS ATRIBUTOS: a los atributos de las personas la adjudican


ciertas características:
1. necesarios: ninguna persona puede prescindir de ellos
2. inseparables: no se pueden separar de la persona
3. inalienables: no se pueden enajenar
4. imprescriptibles: no son susceptibles de prescripción
5. únicos: solo se puede tener 1 de cada clase.

CLASES DE PERSONAS – Nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos especies de personas, las
de existencia visible y las de existencia ideal.
# Las personas de existencia visible (personas físicas), son aquellas que presentan signos
característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, es decir es la persona
humana.

# Personas jurídicas, son aquellos entes que han sido creados por las personas físicas o por la
ley.

Los dos tipos de persona disponen de atributos (cualidades que le son propias y que sólo ellas
poseen), por ejemplo, el nombre, capacidad, domicilio, patrimonio. La diferencia entre una
persona física y personas jurídicas es que estas últimas, carecen de estado civil.

PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE – COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

Según el ART 19 del CCYC, el comienzo de la existencia de la persona humana se da con la


concepción. Se entiende por concepción a la Unión del óvulo con el espermatozoide
masculino, en el que se produce una nueva célula, el cigoto. La concepción sea dentro o fuera
del seno materno, es un principio reconocido en los tratados con jerarquía constitucional,
como el artículo cuatro del pacto de San José de Costa Rica , en el proyecto de unificación del
Código Civil& del 98, con el fallo de la Corte Suprema portal de Belén sobre el amparo del
2012, el cual sostuvo que el comienzo de la vida humana tiene lugar en la Unión de los dos
gametos es decir con la fecundación , por lo que existe un ser humano en estado embrionario.

En el código de Vélez se hablaba de la concepción en el seno materno, porque para esa época
era impensado que hubiese otras formas de concepción fuera del seno materno. Hoy en día el
desarrollo de las Ciencias hizo posible, que existan otras técnicas modernas de concepción
hasta las usadas como la inseminación artificial y la fecundación in vitro.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL- se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir


espermas en el útero la mujer con el fin de lograr la fecundación.

FECUNDACION- la fundación ser quizá fuera del seno materno y consiste en tomar óvulos de la
mujer, cultivarlos in vitro o probetas para luego agregarle los espermatozoides ; obtenidas y la
fertilización externa donde se coloca el embrión dentro del útero.

PERSONA POR NACER- CONCEPCIÓN, CONCEPTO E IMPORTANCIA

El ART 20 del CCYC, se habla de la duración del embarazo, época de la concepción: La época de
la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. se
presume, excepto prueba en contrario, el máximo tiempo de embarazo es de 300 días y el
mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento.

CONCEPTOS GENERALES:

PERIODO DE EMBARAZO: es el periodo que los transcurre entre la concepción hasta el


nacimiento de la persona.

EPOCA DE LA CONCEPCION: el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. la


época en que se produce la concepción o importancia práctica, porque esta desprende el
estado de familia del concebido y los derechos que le corresponden. Por lo tanto, entre el
máximo y mínimo de la concepción (300 días y los 180 días), quedan 120 días, periodo en el
cual se presume que ocurrió la concepción.

NACIMIENTO CON VIDA


Las personas que aún no han nacido o los concebidos implantados en la mujer, son personas y
pueden adquirir derechos, pero esta personalidad está sujeta a la condición de que nazcan con
vida. Si nace con vida, aunque fuesen por instantes, adquiere irrevocablemente los derechos.
Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (ART 21 CCYC), y, por lo tanto,
pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo tal condición. El nacimiento
consiste en que el niño sea separado completamente de la madre. El nacimiento con vida
consiste en que al ser separado de la madre el niño empieza a vivir por sí mismo.

PRESUNCION DEL NACIMIENTO CON VIDA

El nacimiento con vida según el art 21 CCYC, es una presunción, por lo que admite prueba en
contrario. Sí hay duda de que nació o no con vida, siempre se presupone que nació vivo
correspondiendo la prueba el que alegue lo contrario. Sirve para corroborar el nacimiento con
vida, cualquier persona que haya asistido al parto lo haya oído claro su respiración observado
cualquier otro signo de vida.

REPRESENTACION DE LA PERSONA POR NACER- las personas por nacer pueden adquirir
derechos, pero como se trata de un incapaz de ejercicio (ART 24 CCYC), necesitará para
ejercerlos alguien que represente legalmente, la cual cae sobre sus padres.

ADQUISICION DE DERECHOS – EL código de Vélez en el ART 64, decía que podían adquirir
bienes por donación o herencia , pero la doctrina y la jurisprudencia ampliaron el criterio y se
aceptó que pudieran adquirir bienes por medio de delegados, alimentos, cargos impuestos a
terceros , indemnizaciones a raíz de daños contra ellos o sus parientes , acciones de Estado ,
seguros, etc . el CCYC no expresa los derechos que la persona por nacer puede adquirir, pero
se supone que si el criterio fijado por la doctrina y la jurisprudencia.

POSIBLES FRAUDES - existen distintos fraudes con relación al embarazo:

# OCULTACION O SUPRESION DE PARTO: ocultan o dan muerte al recién nacido. un ejemplo


puede ser muere el marido y quedan como heredero a la madre y el hijo por nacer; la madre
para hereda sola, oculta o mata al hijo cuando nace.

# SUPOSICION DE PARTO: simula un parto que, en realidad, no ha tenido lugar. un ejemplo


puede ser, muere el marido y la mujer debe heredar junto con los padres de él. sí hay hijos, la
mujer hereda con ellos y no con los padres del muerto, los cuales quedan desplazados. por lo
tanto la mujer simula tener un parto, y hace pasar un hijo ajeno, por hijo suyo.

# SUSTITUCION DE PARTO: sustituye el propio hijo muerto, por otro recién nacido ajeno.

# CUESTION DE VIABILIDAD - algunas legislaciones exigen, para conceder el carácter de


persona al recién nacido, la viabilidad: qué es la capacidad física para prolongar su vida; o sea ,
para sobrevivir luego del nacimiento. el código de Vélez no exigía viabilidad, porque en el ART
72 establecía “tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de
prolongarla , o que mueran después de nacer , por un vicio orgánico interno o por nacer antes
de tiempo “. el CCYC no exige la viabilidad para conseguir el carácter de personal recién
nacido.

INSCRIPCION – PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS


En el Registro Civil se inscribirán los nacimientos y muertes de todas las personas, como
también las adopciones.

se llama partida a todos los libros del Registro Civil y las copias de ellos con las formalidades de
ley, estos documentos tienen el carácter de instrumento público, según él ART 289 del CCYC y
el artículo 5 de la ley 26413. son instrumentos públicos y tienen la presunción legal de la
verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Hace muchos años los
matrimonios, nacimientos y defunciones se inscribían en las partidas parroquiales, Pero
pueden llegar a considerarse instrumentos públicos los que estaban inscriptos antes de la
creación del Registro Civil.

REQUISITOS DE LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO- Las partidas del Registro Civil deben tener los
siguientes requisitos legales:

deben asentarse en los libros del registro, en idioma castellano, sin dejar blancos , en orden
consecutivo y numeradas.

deben expresar la fecha en que se extienden, el nombre, DNI, edad , estado y domicilio de
todas las personas que intervienen .

la partida será leída a los interesados, dejando constancia de ello después se firmará por los
mismos y por los funcionarios del Registro Civil. si alguno de los comparecientes no tuviera
firma, podrá hacerlo otra persona su nombre, dejando constancia de esto.

VALOR PROBATORIO DE LAS PARTIDA - Las copias o certificados son instrumentos públicos y
tienen, el valor probatorio de las mismas. la ley 26413 reconoció el carácter de instrumento
público también a la libreta de familia. Dos enunciados, que ocurren con todos los
instrumentos públicos:

-Aquellos que se refieren a hechos ocurridos en presencia del encargado del Registro Civil, o
cumplidos por él , que hacen fe hasta que se demuestre lo contrario por querella de falsedad
(ART 296 CCYC). Con la manifestación del denunciante y los testigos, y que el jefe comprobó
personalmente el nacimiento o defunción.

-En cambio las manifestaciones hechas por las partes pueden ser destruida x simple prueba en
contrario, pues el oficial público no le consta su veracidad. por ejemplo, se decidió la
manifestación hecha por el denunciante atribuyendo el carácter de hijo matrimonial al recién
nacido, pero no mostró la acreditación del matrimonio de los padres; o que por simple prueba
en contrario, puede demostrarse que la causa de muerte indicar el certificado médico no es
verdadero, hilo está un poco la afirmación relativa a si existe o no testamento etc .

PRUEBA DE EDAD, SEXO Y NOMBRE -, la edad el sexo y el nombre se prueba por la partida de
nacimiento. las demás partidas, sean de matrimonio, defunción, reconocimiento de filiación,
etcétera., solo pueden servir como prueba supletoria, porque la auténtica es la partida de
nacimiento. En los casos de filiación, se prueba con la partida de nacimiento, pero tienen igual
valor las de reconocimiento de paternidad o maternidad y la transcripción en el registro de las
sentencias relativas al estado.

NULIDAD DE LAS PARTIDAS - no se puede confundir la nulidad del instrumento con la del acto
mismo. La anulación asientos no anula el matrimonio que puede probarse por otros medios; ni
la adopción, ya que los efectos de la sentencia judicial no están sujetos a la regularidad con
que se hagan las anotaciones en el registro. Hay causa de nulidad en los siguientes casos:
- Si existe contradicción entre los asientos del registro y la realidad misma, por ejemplo,
la partida defunción de una persona viva.
- si falta la firma del encargado del registro, de las partes o de los testigos, pues de lo
contrario, prueba de la comparecencia de aquellos , ni el oficial público que lo
autorizó.
- si la partida fue emitida por una persona que no es encargado o está legalmente
designado.
- si la encargada del registro actuó fuera de su jurisdicción, salvo que por error común,
el lugar fue generalmente tenido por perteneciente a ella.
- si el propio oficial público interviene en el acto como parte de este.

RECTIFICACION DE PARTIDAS - Muchas veces se debe proceder a la rectificación de los asientos


del registro, porque en ellos se han deslizado errores materiales o declaraciones falsas, sean o
no intencionales, o porque el interesado cambio o adición su nombre. la ley solo permite en
virtud de sentencia judicial, por excepción, la ley autoriza la ratificación por el registro en
ciertos casos simples como, adicionar el apellido de la madre a los hijos legítimos, para
imponer al hijo extramatrimonial el apellido del padre o la madre que lo reconociera después
de la inscripción. el procedimiento establecido en la ley 26413 para la rectificación de las actas
es también aplicable a las actas parroquiales anterior a la vigencia de esta ley.

INSCRIPCION EN PARTIDAS – LEY 26413 (REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS)

Ley 26413 establece las siguientes reglas para las distintas clases de asientos o partidas:

DE NACIMIENTO: las partidas o asientos deben expresar: el nombre, el apellido y sexo del
nacido. el lugar, ahora, día y mes en que haya ocurrido el nacimiento. el nombre y apellido de
la madre y el padre, o en caso de hijos del matrimonio de personas del mismo sexo y su
cónyuge y número de los respectivos documentos de identidad. si los padres carecen de
documentos se dejará constancia de la edad y nacionalidad, lo que deberá acreditarse con la
declaración de 2 testigos de conocimiento debidamente individualizado, los que deberán
suscribir el acta. sí son hijos extramatrimoniales, no se hará mención del padre ni de la madre,
a no ser que ellos lo reconocieron ante el oficial público.

Deben inscribirse en los libros de nacimiento:

A) todos los que ocurran en el territorio de la nación, cualquiera sea el domicilio de los padres.
esta inscripción deberá sentarse ante el oficial público que corresponda al lugar de nacimiento.

B) aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente

C) los que ocurran en buques o aeronaves de bandera Argentina o lugares bajo jurisdicción
nacional

D) las nuevas inscripciones dispuestas como consecuencia de una adopción plena

E) los reconocimientos, también pueden asentarse las inscripciones de documentos


pertenecientes a otra jurisdicción.

- Esta disposición tiene facilitar la conservación de documentos relativos al estado civil,


evitando la pérdida destrucción.
- la denuncia de inscripción de los nacimientos debe hacerse dentro del plazo máximo de 40
días corridos a partir del día de nacimiento. Vencido ese plazo, se inscribirá de oficio dentro del
plazo máximo de 20 días corridos. Transcurrido este último término, se inscribirá solamente
por resolución judicial. para que los jueces permitan la inscripción se debe cumplir los
siguientes recaudos:

- certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el Registro Civil del lugar de
nacimiento

- certificado expedido por un médico oficial en el que determine la fecha presunta de


nacimiento

- informa el Registro Nacional de las personas donde conste si la persona cuyo nacimiento se
pretende inscribir está 1 identificada, matriculada Enrolada.

- Declaración jurada de 2 personas respecto del lugar y la fecha de nacimiento y el nombre y


apellido con que la persona es conocida públicamente.

- posibilidad de inscribir un nacimiento hasta dentro del año del nacimiento cuando existan
causas justificadas.

# Están obligados a solicitar la inscripción del nacimiento:

- El padre o la madre, y a falta de ellos el pariente más cercano de la madre o cónyuge


en primer grado ascendente o colateral.
- Los administradores de hospitales, hospicios, cárceles u otros establecimientos
análogos públicos o privados respecto de los nacimientos ocurridos en ellos.
- El Ministerio público de menores, en el caso del recién nacido. Que hubiese sido
expuesto
- Y la autoridad encargada de llevar el registro de dichos acaecidos a bordo.

INCRIPCION DE NACIMIENTOS DE NIÑO NACIDO O MUERTO- En el caso de niños muertos, se


deberá dejar constancia de dos medios y su madre. En el caso del niño recién nacido, la
identificación debe ser a través del cordón umbilical. Identificación. En ese caso, deberá
hacerse siempre y cuando que no importe un riesgo para la Integridad psicofísica. De la madre
o el niño. Esta identificación es una ficha única numerada en el Registro Nacional de personas
en 3 ejemplares, en los que se designan los datos de la madre del recién nacido. Nombre,
apellido y firma del identificador de interviniente del personal. Que asistió al parto, fecha,
lugar y hora en que se produjo y se confecciona la ficha, los calcos, tomados datos del
establecimiento asistencial.

USOS DE LAS FICHAS DE INSCRIPCION- tienen como destino:

Al establecimiento asistencial.

A la familia del recién nacido.

Y al Registro Nacional de las personas.

Reconocimiento de hijos, El cual se registra en un libro especial.

Registro de adopción: En las adopciones simples como las anulaciones o revocaciones. se


transcribirá la parte dispositiva de la sentencia. Lugar, fecha juzgado interviniente, como
también la carátula del expediente en la anotación marginal que debe hacerse en la partida de
nacimiento del adoptado. En las adopciones plenas se verá inmovilizar mediante natación
marginal, la partida de nacimiento original, y se debe hacer una nueva inscripción de
nacimiento en los libros de nacimiento. Como todos los recaudos que tiene la inscripción de
nacimiento.

De matrimonio: Las partidas deben expresar la fecha en que el acto tiene lugar, el nombre y
apellido del número de DNI. Si lo tienen nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de
nacimiento de los comparecientes. Nombre y apellido y nacionalidad, profesión y domicilio de
los padres. Si fueran conocidos nombre y apellido del cónyuge anterior, cuando alguno haya
estado casado el asentimiento. De los padres. O tutores o secretarios del juez en los que casos
que sea requerido, sí hubo oposición o rechazo. La declaración de los contrayentes, que se
toman como esposos, el nombre y apellido y número de DNI, Estado de familia, profesión y
domicilio de los testigos. Y declaración de los contrayentes y celebraron 1 convenciones
matrimoniales. Y en ese caso, fecha de registro donde se realizó, declaración si han optado por
el régimen de separación de bienes. Documentos y consta el consentimiento del contrayente,
ausente, si el matrimonio está distancia. Este ACTA será redactada y firmada por todos los
intervinientes.

Defunciones. Inscripción, deberá contener nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, estado civil,
profesión, domicilio y número de ni del fallecido. Lugar, hora, día y mes en que ocurre la
defunción. Nombre y apellido de los padres. Lugar y fecha de nacimiento. DNI y matrícula del
profesional que le extendió el certificado de defunción

# DEBEN INSCRIBIRSE EN EL LIBRO DE DEFUNCIONES. Las que ocurren en territorio, Aquella


cuyo registro se ordenado por el juez competente la sentencia sobre ausencia con presunción
de fallecimiento, las sentencias que declaren la desaparición forzada de personas, las que
ocurren en buques fueron naves de bandera argentina y las que ocurren en lugares bajo
jurisdicción nacional.

Están obligados a hacer la denuncia del fallecimiento: El cónyuge del difunto, los
descendientes, los ascendientes, parientes o toda persona que hubiera visto el cadáver un
cuyo de domicilio hubiera ocurrido a la defunción.

UNIDAD 3 – ATRIBUTOS DE LA PERSONA. NOMBRE Y ESTADO

NOMBRE: el nombre de la persona humana se compone por el nombre y apellido y sirve para
Individualizar a cada persona.

CARACTERISTICAS DEL NOMBRE:

Obligatorio, Todo individuo debe llevar un nombre.

Único. solo puede tener un nombre y un apellido.

Inalienable. Está fuera del comercio.

Imprescriptible. No se adquiere ni se pierde con el transcurso del tiempo.

Inembargable. No es susceptible de embargo.

Inmutable. Solo se puede cambiar cuando existan ciertas causas graves.


NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE - naturaleza jurídica del nombre, se pueden Analizar
diferentes teorías:

Para algunos el nombre es un derecho de propiedad, el cual la persona es titular. Esta teoría
proviene de Francia, pero la doctrina moderna la desechó. Definen al nombre de la persona
natural como algo Inmaterial, por lo que está fuera del comercio es inalienable e
imprescriptible. Por lo que le falta contenido económico, que es una característica esencial de
derechos Patrimoniales.

teoría. Declara que el nombre es un derecho de la personalidad. El nombre forma parte de la


personalidad del hombre, su honor está vinculado a él, por lo que hay un concepto común de
mantener limpio el nombre del padre, que revela el vínculo con la persona que lo lleva.

Para otros el nombre es un deber o una obligación de mantener y tener una identidad que
sirve para la identificación de las personas. De ahí su inmutabilidad, porque tiene un apoyo en
una razón de Seguridad Social y permite una asignación y reconocimiento de derechos.

Sin duda, la verdadera naturaleza jurídica del nombre está por la confluencia de un derecho de
la personalidad y una institución de policía civil, ya que las funciones individuales,
individualizar a la persona. Bajo ese punto de vista. El nombre más que un derecho es una
obligación.

ELEMENTOS DEL NOMBRE- tiene dos elementos, el prenombre y el apellido.

PRENOMBRE: también denominado nombre o nombre de pila.

SOBRENOMBRES: Es la designación con la cual se conoce a una persona dentro del círculo de la
familia y sus íntimas amistades. Su importancia es ínfima en el aspecto jurídico. Ya que solo se
identifica a la persona por el nombre y apellido. Pero muchas veces. En el testamento se
designa al beneficiario por su sobrenombre y esta asignación no deja duda sobre la persona
instituida

REGLAS PROTECTORIAS, PROTECCION DEL NOMBRE

Art 71: Acciones de protección del nombre:

Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba
toda futura impugnación por quien lo niega, se debe ordenar la publicación de la sentencia a
costa del demandado.

Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso.

Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le
causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la
publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas por el interesado; si ha fallecido,
por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de estos, por los ascendientes o
hermanos.

SEUDONIMO: designación que una persona elige para realizar determinada actividad,
generalmente artística, es un nombre falso. Simple elección. Y por el uso prolongado de
tiempo. El seudónimo. Esta. Articulado en el artículo 72. Donde dice que goza de la tutela del
nombre, Por lo que tiene. Importancia jurídica. Cambiarlo, protege la Ley de Propiedad
Intelectual, La ley 11723, en su artículo 3. Donde habla de la protección de los derechos que
tuvieran obras registradas Bajo seudónimo. Y establece que podrán registrar los adquiriendo la
propiedad de los mismos.

APELLIDO. Es el apellido de los padres o del padre, conocido como nombre de familia.

NOMBRE INDIVIDUAL - individual. Sirve para identificar una persona dentro de la familia.

¿Cómo se adquiere el nombre? Según establecía la ley 18248, el nombre se adquirió en el acta
de nacimiento en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas. El CCYC regula lo
relativo al nombre en el título Primero persona humana. Regula lo relativo al nombre en su
primer capítulo persona humana. sigue los lineamientos de la ley 18248, pero se actualiza con
modificaciones que ajustan la regulación A principios constitucionales que priorizan el derecho
a la Identidad, a la autonomía de la voluntad y a la igualdad. también respeto por las minorías,
donde se permiten nombres indígenas. se introducen modificaciones sustanciales en el
apellido de las personas casadas, permitiendo a cualquier de las dos, tomar el apellido del
otro, acompañando o no la preposición “de”. acepta el llamado apellido de familia con la
limitación de que todos los hijos deben tener el mismo apellido.

PROHIBICIONES DE INSCRIPCION- no pueden inscribirse.:

-Más de 3 prenombres.

-Apellidos como pronombres.

-Primero prenombres idénticos a primeros nombres de hermanos vivos.

-Prenombres extravagantes. Por extravagantes entendemos aquellos nombres que puedan


provocar rechazo, risa, burla o que puedan dañar el honor de la persona que les lleve.

-Se admiten nombres de aborígenes privado del por favor no voces, orígenes autóctonas y
latinoamericanas en respeto a las minorías y a los pueblos originarios.

CAMBIO O ADICION EN EL NOMBRE

PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD: es una institución de policía civil, por lo que es inmutable,


salvo si existen justos motivos, a criterio del juez (ART 69 CCYC). Este principio de
inmutabilidad no es absoluto, porque el nombre puede cambiarse mediante una resolución
judicial.Pueden cambiar o modificar

- AUTORIZACION JUDICIAL: Requisito que el juez autorice el cambio, modificación,


adición o rectificación del nombre. Del lugar en que se encuentre la inscripción
original, incompetente, cambiar, rectificar, etcétera. O el domicilio del interesado.
- JUSTOS MOTIVOS PARA EL CAMBIO: Tienen que ser causas y criterio judicial. Si el
motivo justo. Pero eso no es taxativo, ya que la norma dice, entre otros. Este artículo.
Menciona algunos justos motivos que no requieren intervención judicial, Los cuales
son:
A- Cambio por razón de identidad de género, Deberá tenerse en cuenta los trámites
que establezca la ley 26743 “Identidad de género” Que autoriza a las personas que
solicitan el cambio de nombre de pila, modificación registral de su sexo cuando no
coincidan con la identidad de género con la que se auto perciben.
B- haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o
supresión del Estado civil o de identidad. Para estos cambios. Se deberá presentar
la documentación que acredite haber sido víctima de esos delitos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO O ADICION

Los cambios de prenombre o apellido deben tramitarse por el proceso más abreviado que
prevea la ley local. Con intervención del Ministerio público, el pedido debe declararse en el
Diario Oficial una vez por mes durante dos meses. Los que se vean afectados por este trámite
pueden formular la oposición. los 15 días hábiles contados desde la última publicación. Deberá
requerirse información sobre medida precautoria del interesado. La sentencia es oponible a
terceros desde su inscripción en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. Se
deberán rectificar todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE (art 71 ccyc) – El nombre tiene protección jurídica por 3
acciones: acción de reclamación de nombre, acción de usurpación de nombre y acción de
defensa del buen nombre.

1) ACCION DE RECLAMACION DE NOMBRE: cuando alguien se desconoce el nombre que


llevó se le niega el derecho a usarlo. Por ejemplo, en una nota periodística, alguien
niega otro derecho de llevar un determinado nombre.
2) ACCION DE USURPACION DE NOMBRE: Es cuando alguien usa el nombre y apellido o
seudónimo de otra persona sin tener derecho a eso.
3) ACCION DE DEFENSA DEL BUEN NOMBRE: ajeno es usado maliciosamente para la
designación de cosas o personajes de fantasía, causando perjuicio moral o material.

El objeto de estas acciones es que se reconozca el nombre o que es el uso indebido del mismo
y se reparen los daños y perjuicios. Que hubiere el juez puede disponer la publicación de la
sentencia, las demandas pendientes a la protección del nombre pueden ser promovidas
exclusivamente por el interesado, se ha fallecido por sus descendientes, cónyuge o conviviente
y a falta de éstos, ascendientes su hermano.

APELLIDO -Es el nombre de familias y sirve para individualizar al grupo familiar y se transmite
de padres a hijos.

ADQUISICIÓN DEL APELLIDO: puede ser de dos formas:

1- ORIGINARIA: adquiere en virtud de la filiación, por ejemplo, hijos matrimoniales,


extramatrimoniales, etc.
2- DERIVADO: Cuando el apellido se adquiere a raíz del cambio de Estado civil.

CASOS DE ADQUISICION DEL APELLIDO EN FORMA ORIGINARIA: caso podemos señalar a


los hijos matrimoniales, a los hijos extramatrimoniales y a los hijos no reconocidos por
ninguno de sus padres, a los hijos adoptivos.

a) HIJOS MATRIMONIALES (ART 64 CCYC): matrimoniales. Llevan el primer apellido de


alguno de los cónyuges. Los padres deben ponerse de acuerdo si lo anotan con un
apellido o con el otro primero y si no llegan a un acuerdo, se le anota con el apellido
resultante de un sorteo efectuado en el registro Del Estado civil y capacidad de las
personas. A pedido de los padres o del interesado cuando tenga edad y madurez
suficiente, se puede agregar el apellido del otro tratándose del menor. Él, al hacer el
pedido, deberá acreditar que goza de madurez suficiente. Elegir un apellido todos los
hijos del matrimonio deben llevar el mismo apellido simple o compuesto que se haya
puesto al primer hijo.
b) HIJOS EXTRAMATRIMONIALES: los hijos extramatrimoniales, se deben diferenciar 3
supuestos:
- Cuando hay un solo vínculo filial Lleva el apellido de ese progenitor.
- Cuando ambos lo reconocen simultáneamente, la solución es igual para los hijos
matrimoniales. Lleva el primer apellido de 1 de los cónyuges.
- Cuando 1 de los cónyuges lo reconoce posteriormente al otro de los padres, deberán
acordar el orden de los apellidos que llevará el hijo. Si en este caso no se ponen de
acuerdo, el juez decidirá el orden de los apellidos según el interés superior del niño.
c) HIJOS NO RECONOCIDOS POR NINGUNO DE SUS PADRES (FILIACION DESCONOCIDA):
menor de edad sin filiación determinada, deberá ser anotado por el oficial del registro
del Estado civil y capacidad de las personas con el apellido que está usando o en su
defecto con un apellido común, este es un caso especial que contempla el artículo 66.
La cual la situación de aquella persona que carece de apellido inscripto, y que tiene
edad y grado de madurez suficiente se le permitirá pedir la inscripción del apellido que
está usando.
d) HIJO ADOPTIVO: El artículo 68 habla del hijo. Adoptivo y su nombre. En este caso se
distinguen 3 supuestos, dependiendo el tipo de adopción que se trate: Adopción,
plena, adopción simple y adopción de integración.
1- ADOPCION PLENA: de hijo y los vínculos jurídicos con la familia de origen. El adoptado
tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones que todo hijo. En este
caso se determinar si es una adopción unilateral o conjunta.
- ADOPCION UNIPERSONAL: Solo una persona adoptó, El hijo adoptivo lleva el apellido
del adoptante. Si el adoptante tiene doble apellido puede solicitar que éste sea
mantenido.
- ADOPCIÓN CONJUNTA: adoptaron los dos cónyuges o convivientes, las reglas
generales relativas al apellido de los hijos matrimoniales.

En todos los casos, el adoptado cuenta con edad y grado de madurez suficiente. El juez
debe valorar especialmente su opinión.

2- ADOPCIÓN SIMPLE: estado de hijo al adoptante, pero no crea vínculo jurídico con los
parientes ni con el cónyuge del adoptante. El adoptado si cuenta con edad y madurez
suficiente, o los adoptantes pueden solicitar, se mantenga el apellido de origen.
Adicionándole o anteponiéndole el del adoptante o 1 de ellos. A falta de petición
expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas que la opción plena. En este
caso hay que distinguir:
- Si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, seguirá en la familia del adoptante,
con los efectos de la adopción plena.
- Si la adoptado tiene doble vida, filial de origen, se aplica lo dispuesto. En el artículo
621, El juez otorga la adopción, plena o simple según las circunstancias, atendiendo al
interés superior del niño. Y de acuerdo con qué tipo de adopción otorgue, surtirá los
efectos correspondientes sobre el apellido.

REVOCACION DE ADOPCION: el adoptado pierde el apellido de la adopción. Sin embargo, con


fundamento en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conservarlo. Esto
es aplicable a la adopción simple y a la de integración, pero no a la adopción plena porque ella
es irrevocable.
CASOS DE ADQUISICION DERIVADA: Estos casos se dan cuando hay casamiento, viudez,
separación, divorcio, nulidad del matrimonio.

a) CASAMIENTO: los cónyuges pueden optar por usar el apellido del otro con la
preposición de o sin ella.
b) VIUDEZ: El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras
no contraiga nuevas nupcias ni constituya Unión convivencial
c) DIVORCIO / NULIDAD DE MATRIMONIO: divorciada, curso matrimonio fue declarado
nulo que no puedo usar el apellido del otro cónyuge, excepto por motivos razonables
que el juez lo autoriza a conservarlo.

ESTADO - El estado de la posición jurídica que ocupan las personas en la sociedad. Es el


conjunto de cualidades que configuran la capacidad de una persona y sirven para la atribución
de deberes y obligaciones. El Estado puede apreciarse desde 3 puntos de vista: características
del estado, elementos del estado y propiedad y posesión del estado.

CARACTERISTICAS DEL ESTADO

- INALIENABLE
- INTRANSFERIBLE
- IRRENUNCIABLE
- DE ORDEN PUBLICO: Esta por fuera de la autonomía de la voluntad, es impuesto por la
ley.
- ERGA OMNES
- RECIPROCO: Respecto con la otra persona (ej: esposa/esposa, hijo /padre)

ELEMENTOS DEL ESTADO: Son las cualidades jurídicas que tiene:

- Se lo considera a la persona en si misma: mayor o menor de edad, hombre o mujer,


sano o demente, medico, militar, etc.
- Se lo considera a la persona dentro de la familia: (cualidades de la flia), soltero, casado,
viudo, sobrino, etc.
- Se lo considera en relación con la sociedad en que vive: nacional o extranjero.

PROPIEDAD Y POSESION DE ESTADO. (ART 588 CCYC)

PROPIEDAD DE ESTADO: Cuando alguien debe tener un Estado que le corresponde, pero no le
fue reconocido como tal, por ejemplo, el hijo biológico no reconocido por su padre biológico.

POSESIÓN DE ESTADO: Es cuando alguien disfruta determinado estado de familia sin tener el
título que lo justifique. Por ejemplo, un hijo no biológico que vive Con todos los derechos de
un hijo biológico.

PRUEBA DE ESTADO: El estado civil se asienta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas de cada jurisdicción, junto con los nacimientos y las defunciones. El certificado
extraído de las actas de los libros de registro de este organismo puede solicitarse y hace
prueba suficiente a los fines de acreditar la situación de soltero, casado, viudo o divorciado de
alguna persona, ya que se trata de documentos públicos que dan plena fe de su veracidad.
ACCIONES DE ESTADO – Son todos Los derechos a reclamar la filiación de una persona,
impugnarla o anularla. Las acciones de Estado están tipificadas en el Código Civil entre los
artículos 576 a 593.

Podemos encontrar la determinación de la filiación, extrapatrimonial, la cual queda


determinada por el reconocimiento por consentimiento previo, informado y libre al uso de las
técnicas de reproducción humana asistida por la sentencia. En juicio de filiación que la declare.

FORMAS DE RECONOCIMIENTO: El reconocimiento de paternidad resulta:

- De la declaración formal ante el oficial del registro del Estado civil y capacidad de las
personas. En oportunidad de inscribirse el nacimiento.
- De la declaración realizada por instrumento público o privado reconocido
debidamente
- Y de la disposición contenida en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento
se efectúa en forma incidental.

Luego de recibida la notificación del reconocimiento, el registro del Estado civil y capacidad de
las personas deberá notificar el reconocimiento a la madre y al hijo o su representante legal.
Este reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus
consecuencias legales ni requiere aceptación del hijo. Si el hijo reconocido falleció, no se
atribuyen derechos en su sucesión a quien la formula y a los ascendientes de su rama, excepto
que haya posiciones de Estado de hijo. En el caso del hijo por nacer es posible el
reconocimiento del hijo antes de nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida.

En las determinaciones de las técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de


filiación se deriva del consentimiento previo informado y presta, de conformidad, según el
Código de la ley especial. Cuando en un proceso reproductivo se usa en gametos de terceros,
no se genera vínculo jurídico alguno con estos excepto a los fines de los impedimentos
matrimoniales, en los mismos términos que la adopción plena.

ACCIONES DE FILIACION. DISPOSICIONES GNRALES - A reclamar la filiación o de impugnarla no


se extingue por prescripción ni por renuncia, expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales
ya adquiridos están sujetos a. Prescripción.

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA: La impugnación de filiación matrimonial o


extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida.
Cuando hubo consentimiento previo, informado y libre a estas técnicas, independientemente
de quién haya aportado los gametos.

PRUEBA GENETICA: En las acciones de filiación se admiten todo tipo de pruebas, incluso las
genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de
efectuarlas a alguna de las partes, Los estudios se pueden realizar con material genético de los
parientes por naturaleza Hasta el segundo grado. En caso de fallecimiento del presunto padre,
la prueba puede realizarse sobre el material genético de los Dos progenitores naturales de
éste. Si se niegan o se imposibilita la prueba genética puede autorizarse la exhumación del
cadáver. El juez puede optar por estas posibilidades según las circunstancias del caso.

ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION: El hijo puede reclamar la filiación matrimonial con


sus progenitores si no resulta de inscripción en el registro del Estado civil y capacidad de las
personas. La acción debe establecerse contra los cónyuges conjuntamente. El hijo puede
reclamar la filiación extramatrimonial contra quienes considera sus progenitores. En caso de
haber fallecido alguno de los dos, la acción se dirige hacia los herederos. Esta acción puede ser
promovida por el hijo todo el tiempo. Y los herederos pueden continuar la acción iniciada por
el entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor de edad o siendo persona incapaz.

RECLAMACION EN LOS SUPUESTOS DE FILIACION EN LOS QUE ESTA DETERMINADA SOLA LA


MATERNIDAD - En todos los casos en que un niño o niña fueron inscriptos con el apellido
materno solamente, el Registro Civil, debe comunicar al Ministerio Público el que deberá
procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre.
Para esto mismo, se deberá instar a la madre suministrar el nombre del presunto padre, con
toda la información para individualización y paradero. Deberá hacerse bajo declaración jurada
y haciéndole saber las consecuencias jurídicas de una manifestación falsa. Antes de remitir la
comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial del Registro Civil deberá informarle a la
madre sobre los Derechos del Niño, y correlativos deberes maternos de conformidad con la ley
de especial.

ACCIOION DE IMPUGNACION DE FILIACION - Si un bebé está inscripto en el Registro Nacional


de las personas, discapacidad bajo una filiación materna. Por la cual la madre no es ella, el hijo
puede presentar la impugnación. La madre verdadera, el o la cónyuge y todo tercero que
invoque un interés legítimo. La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del
nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre solo sobre la identidad del
hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo.

PARENTESCO- es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza,


afinidad o por adopción, técnicas de reproducción humana asistida. Este vínculo Jurídico se
establece por líneas y grados.

GRADO: Es el vínculo de 2 personas que pertenecen a dos líneas sucesorias. El primer grado de
padres con los hijos propios.

LINEA: Es la serie no interrumpida de grados de los abuelos, pasando por los progenitores y
terminando con 1 mismo. Si no se tienen hijos.

TRONCO: Ascendiente de los que parten dos líneas sucesorias.

RAMA: Es la línea en relación con el origen de la familia.

PADRES ---- 1ER GRADO

HERMANOS ---- 2DO GRADO

TIOS --- 3ER GRADO

PRIMOS --- 4TO GRADO

UNIDAD 4: DERECHOS PERSONALISIMOS

CONCEPTO DERECHOS PERSONALISIMOS: los derechos Personalísimo, son los derechos


subjetivos innatos y vitalicios que tienen por objetos, manifestaciones interiores de las
personas y no pueden ser transferidos, porque son inherentes y extrapatrimoniales a la
naturaleza humana. Algunos ejemplos de los derechos personalísimos son el derecho a la vida,
a la integridad física, al honor, a la libertad, a la intimidad y a la privacidad, etc.
NATURALEZA JURIDICA, son derechos subjetivos porque le otorgan la facultad de ejercitar los
derechos, y el deber subjetivo o jurídico de respetarlos. Estos derechos son erga omnes, se
hacen valer frente a toda la comunidad.

DERECHOS SUBJETIVOS: los derechos subjetivos son las prerrogativas, las facultades que las
normas jurídicas reconocen a las personas. Para que puedan satisfacer sus necesidades y
obligaciones.

REGULACION NORMATIVA - En nuestra legislación la protección de estos derechos no se había


hecho en forma ordenada, integral, sino en forma dispersa a través de diferentes leyes que
tutelan directa o indirectamente algún derecho personalísimo en particular. en la Ley de
Propiedad Intelectual, la ley 11723. que protegía al derecho a la imagen. Con la reforma
constitucional de 1094, se avanza en la protección de los derechos personalísimos. Y en
general, los derechos humanos al incorporar a nuestra legislación diversos tratados
internacionales con jerarquía constitucional, que implica una protección de todos los derechos
de la persona. En los últimos años se fueron dictando leyes vinculadas a los derechos humanos
y personalísimos. Tal es el caso de la ley de transporte de órganos, ley 24193, la Ley de
Protección de Datos personales, Ley 25326, entre otras.

DERECHOS PERSONALISIMOS EN EL CCYC - el. CCYC Regula de manera integral y sistemática la


materia de los derechos de la personalidad, destacándose en la regulación lo siguiente. :

- El capítulo inicia con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana y


reconoce los derechos a la intimidad, al honor, a la imagen o a la identidad.
- Se prohíben las prácticas destinadas a alterar la Constitución genética de la
descendencia, excepto las que tiendan a prevenir enfermedades genéticas OA la
predisposición de estas.
- Se fijan requisitos claros para la investigación médica experimental con seres
humanos.
- Se define el consentimiento informado necesario para actos médicos o Investigación
de salud.
- se reitera el principio básico en materia de bioética de que el consentimiento es
libremente Revocable.
- Se prevén las directivas médicas anticipadas
- se establece un régimen sobre la disposición del cadáver siguiendo los criterios de la
jurisprudencia.

CARECTERISTICAS DE LOS DERECHOS PERSONALISIMOS- Los derechos personalísimos tienen


las siguientes características:

- innatos
- Vitalicios, la persona es titular de ellos toda la vida
- Inalienables
- Imprescriptibles
- Absolutos (se pueden oponer erga omnes).
- Extrapatrimoniales, no tienen valor económico

BIODERECHOS – Es una rama del derecho la cual intenta que se respeten las reglas básicas del
ser humano en cuanto a manipulación de material genético, reproducción asistida, etc.
DERECHO A LA VIDA – nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana, desde el
nacimiento hasta el individuo concebido. El código penal castiga el homicidio y cualquier otro
tipo de atentado contra a vida ajena. Por ejemplo, en Argentina, la eutanasia no está
autorizada, por lo cual quien ocasione la muerte de otro, aunque sea a pedido del paciente y
para evitarle sufrimientos, incurre en el delito de homicidio. El CCYC en el ART 56, prohíbe los
actos de disposición sobre el propio cuerpo; y el ART 60 dispone que las “directivas que
impliquen desarrollar practicas eutanásicas se tienen por no escritas”.

DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA- La integridad física está protegido por el ordenamiento


jurídico, como ocurre con el Código Penal que tipifica el delito de lesiones, o en el CCYC que
fijan las indemnizaciones en base a los daños sufridos por las lesiones.

- OPERACIONES QUIRURGICAS: El paciente es quien tiene derechos sobre su propio


cuerpo, por lo cual los cirujanos para someterlo a una cirugía deberán tener su
autorización. La falta de autorización solo puede justificarse solo si existe un estado de
necesidad, si la operación era para evitarle un mal mayor. Las cirugías estéticas
requieren del consentimiento del paciente, ya que no se puede invocar un estado de
necesidad. La jurisprudencia se consagro la reparación económica a favor de quien sea
víctima de un daño a si integridad física, en los casos de daños estéticos.

INTEGRIDAD FISICA EN EL CCYC: El código establece una serie de normas que protegen la
integridad física en diferentes situaciones:

- Se prohíben los actos de disposición sobre el propio cuerpo, cuando causen una
disminución permanente de su integridad o sean contrarios a la ley, la moral o las
buenas costumbres, salvo que se requieran para la salud propia o excepcionalmente
de otra. Para los actos no comprendidos en la prohibición, se necesita el
consentimiento de la persona, no puede ser suplido y es libremente revocable.
- Para la ablación de órganos para ser implantados en otra persona, el CCYC se remite a
la ley 24193 de trasplante de órganos y tejidos.
- No es exigible el cumplimiento del contrato que tenga por objeto la realización de
actos peligrosos para la vida o la integridad física de la persona, salvo que
correspondan a su actividad habitual y que se tomen medidas de prevención y
seguridad adecuadas. Por ejemplo, trabaja de doble de riesgo. ART 57
- Actos médicos e investigaciones sobre seres humanos (tratamientos, método de
prevención, etc), cuya eficacia y seguridad no estén comprobadas y se exige para su
realización una serie de requisitos como ser: contar con el consentimiento previo del
paciente o persona que se sujeta a la investigación, que no implique un riesgo y
molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se esperan obtener,
asegurarle al paciente la atención medica pertinente durante y luego de la
investigación, etc. Art ccyc
- Art 5- se prohíben practicas donde se alteren genéticamente el embrión que se
trasmita a los descendientes (ej: modificación de genes para cambiar los caracteres
físicos o raciales de los hijos).
- Art 59- define el consentimiento informado para los actos médicos e investigaciones
de la siguiente forma: es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida
luego de recibir toda la información clara y precisa respecto a: su estado de salud, el
procedimiento de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados, los riesgos,
molestias y efectos adversos, especificación de procedimientos alternativos y riesgos,
consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento, etc. Y aclara que
nadie puede ser sometido a los exámenes, tratamientos médicos o quirúrgicos sin su
consentimiento libre e informado. Si el paciente no puede dar su consentimiento por
no estar en condiciones físicas o psíquicas, lo puede dar un representante legal, el
cónyuge, el conviviente o pariente o allegado que lo acompañe. Si esta sin compañía,
el medico puede darlo, si es de vital urgencia.
- Art 60: dispone que la persona puede dar directivas medicas anticipadas y puede
designar personas que expresaran el consentimiento para los actos médicos y para
ejercer su curatela. Esta declaración de voluntad puede revocarse en cualquier
momento.

DERECHOS PERSONALISIMOS EN EL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA – La convención


americana de DDHH (conocida como Pacto de San José) posee jerarquía constitucional y
contempla algunos derechos personalísimos:

- DERECHO A LA VIDA, nadie puede ser privado de la vida y tiene derecho a que se
respete su vida
- DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL: Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, moral y psíquica, como tampoco nadie puede ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, como también están prohibidos la esclavitud o
trata de mujeres.
- PROHICION DE ESCLAVITUD Y LA SERVIDUMBVRE: Nadie puede ser sometido a la
esclavitud o servidumbre.
- DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL: Toda persona tiene derecho a la libertad y
seguridad personal, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y
condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados parte o
las leyes.
- PROTECCION DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD: Toda persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede objeto de injurias
arbitrarias o abusivas sobre su vida privada, de su flia, en su domicilio o
correspondencia, ni de ataques ilegales de su honra o reputación. Todos tienen
derecho a la protección de la ley contra esos actos
- LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGION: Toda persona tiene derecho a la libertad de
conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o
creencias, o de cambiarlas, así como liberta de profesar y divulgar su religión o
creencias, individual o colectivamente. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas
por su religión o creencias. La libertad de manifestar su religión y creencias estará
delimitada por la ley, en cuanto sean necesarias para proteger el orden público, la
salud, la moral, derechos y libertades de los demás.
- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION: toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin considerar fronteras. Este ejercicio
no podrá ser censurado sino a responsabilidades ulteriores que serán fijadas por la ley,
en pos de asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección
de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.

DERECHOS NO BIOLOGICOS

DERECHO A LA INTIMIDAD – Es el derecho a la vida privada sin que nadie se entrometa o


de publicidad de los hechos que la conforman. LA CN en el ART 19 habla de las acciones
privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
terceros, estarán reservados a Dios. El Código de Vélez protegía el derecho a la intimidad y
el CCYC transcribió el mismo artículo, haciendo referencia a la intimidad personal o
familiar, diciendo que el que se entrometa en la vida ajena y publique cosas de otro,
deberá ser obligado a cesar con esa actividad y a indemnizar por lo que diga el juez.

Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó en el texto el llamado Habeas Data,


que es un instituto procesal, por el que una persona puede acceder a un registro o banco
de datos público o privado, para controlar la veracidad, pudiendo llegar a suprimir lo que
no se veraz, o para evitar que sea usado en su contra con fines discriminativos o con fines
distintos a los de almacenamiento.

DERECHO DE IDENTIDAD Y DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL – El derecho a la identidad


es el derecho a gozar de un conjunto de atributos y cualidades que determinan como es la
persona y que la identifican e individualizan dentro de la sociedad. También hace
referencia al derecho a la identidad sexual, ya que, debido a las evoluciones de las ideas, el
derecho y la jurisprudencia debieron evolucionar también.

Ley 26743, ley de Identidad de Género (2020). Mediante un trámite rápido, sencillo y sin
intervención de juzgados, permite hacer el cambio de nombre y género en la partida de
nacimiento y DNI. Los interesados deberán manifestar en el Registro Nacional de las
Personas que su identidad de género difiere de la que consta en sus documentos y
manifiesta su voluntad de cambiar de nombre. La ley permite acceder a intervenciones
quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a la identidad de género
auto percibida, en forma gratuita en hospitales a través de la obra social.

REQUISITOS:

- Tener al menos 18 años, si tiene menos de esa edad, deberá contar con el
consentimiento de los representantes legales o un juez.
- Presentar la solicitud ante el Registro Nacional de las Personas, pidiendo la
rectificación de la partida de nacimiento y que se le expida un nuevo DNI, conservado
el número original.
- Expresar el nombre de pila elegido para su inscripción

Cumplidos estos requisitos, el oficial publica notificara la rectificación de sexo y cambio de


nombre al Registro Civil de la jurisdicción donde fue asentado el nacimiento, para proceder a la
emisión de una nueva y nuevo DNI. Estos trámites gozan de confidencialidad, por lo que se
prohíbe cualquier mención de esta rectificación en el DNI o en la partida.

INTERVECION QUIRURGICA Y TRATAMIENTOS HORMONALES DE ADECUACION AL GENERO-


ART 12. Todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a los tratamientos hormonales
e intervenciones sin necesidad de autorización administrativa o judicial., solo se necesita el
consentimiento informado de la persona. Si se trata de un menor de edad, se necesitar el
consentimiento de los representantes legales y si es una intervención quirúrgica, además una
autorización del juez que no deberá tardar en expedirse más de 60 días, contados a partir del
pedido de conformidad.

DERECHO A LA IMAGEN - ¿la imagen es la representación física de la persona una imagen un


fin? La ley 11723, sobre propiedad intelectual en su artículo 31, protege La imagen
disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio al retrato fotográfico de una
persona, salvo previa autorización de esta o sus descendientes. La prohibición no existe si la
publicación tiene un fin científico, didáctico, cultural o de interés público. El CCYC Se refiere al
derecho a la imagen En el artículo 53, ampliando el régimen de la ley 11723. Porque se refiere
a captar o reproducir y no solo en la imagen, sino también a la voz de una persona. Para captar
a reproducir la imagen o la voz siempre se requiere. Consentimiento salvo. En los casos que
indican la norma. La protección post Morten se extiende por 20 años.

- PROTECCION POST MORTEM POR 20 AÑOS: En el caso de las personas fallecidas


Pueden prestar el consentimiento de los herederos o el designado por el causante.
Una disposición de última voluntad, si existiese un desacuerdo entre herederos de un
mismo grado, lo resolverá el juez. Pasados 20 años de la muerte, la reproducción
ofensiva es libre.

DERECHO AL HONOR: CCYC en su artículo 52, protege al honor al referirse a la honra,


reputación de la persona, sino también. De su familia. y se autoriza al agredido a reclamar la
prevención y reparación de los daños en su artículo. 1770 también.

DERECHO A LA LIBERTAD- a la libertad está protegido por la Constitución nacional en su


artículo 19 en el Pacto de San José de Costa Rica, Hoy se incorpora a la Constitución el artículo
72. Por su parte, el Código Penal castiga a la reducción de una persona A servidumbre o
cualquier otra condición análoga. Y el CCYC Reputa actos ilícitos. Que se hicieran a la libertad
de las acciones o de conciencia en su artículo 953. Como también cuando se obliga a alguien a
vivir en un determinado lugar. Contra su voluntad o elegido por 1/3 o que se le imponga a
mudar una religión o casarse con cierta persona. Con la producción de 1/3 en cierto lugar, ETC.

DERECHO DE IGUALDAD: El artículo 16 de la CN, No admite distinción entre sus habitantes. Ya


que todos somos iguales. activa de sangre ni de nacimiento. También indica que todos somos
iguales ante la ley, y admisión en los trabajos, sin otra comisión que la idoneidad.

DERECHO DE REPLICA: que confiere la facultad de rectificar o replicar las referencias inexactas
o agraviantes vertidas en perjuicio de una persona física o de existencia ideal. Existe la
posibilidad de que el afectado pueda obtener reparación al agravio por una vía expedita.

RECTIFICACION O RESPUESTA: Toda persona afectada por informaciones inexactas o


agraviantes en contra de su perjuicio emitido en medios de difusión y que sean dirigidos al
público en general, tiene el derecho a rectificar o dar una respuesta en el mismo medio de
difusión. Esta rectificación o respuesta no eximirá de responsabilidades al agravante.

UNIDAD 5 – ATRIBUTOS DE LA PERSONA – CAPACIDAD

CAPACIDAD: de la actitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos, como
también para ejercer por sí mismo los derechos y el cumplimiento de los deberes. está dividida
en capacidad de derecho y capacidad de ejercicio.

- CAPACIDAD DE DERECHO: Es la aptitud para ser titular de un derecho o un deber


jurídico, La ley puede privar o limitar Capacidad respecto de hechos simples actos o
actos jurídicos determinados.
- CAPACIDAD DE EJERCICIO: Por sí misma, sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes. Esta capacidad tiene limitaciones que denominan incapaces de ejercicio.
- La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción.

INCAPACIDAD DE DERECHO - de incapacidad derecho cuando le prohíbe a una persona ser


titular de un derecho. Todas las personas humanas son capaces de derechos. Y solo dejan de
serlo cuando la ley se lo prohíbe. La incapacidad de Derecho está fundada en razones Morales.
Pues las previsiones recaen sobre actos. Que, de hacerlos, serían contrarios a la moral. ART
1002

Por ejemplo, en el artículo 1002. Habla de inhabilidades especiales, no puede encontrar interés
propio:

- Los funcionarios públicos respecto de bienes cuya administración o enajenación estén


o hayan estado encargados.
- Los jueces, funcionarios auxiliares de la justicia, árbitros y mediadores y sus auxiliares
respecto de bienes relacionados en procesos en los que interviene, no hayan
intervenido. Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en
los que hayan o. Están interviniendo.
- Y los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Las albaceas que no son
herederos no pueden celebrar contratos de compraventa sobre los bienes de las
testamentarias que estén a cargo.

Cuando un incapaz de Derecho celebra el acto, que está prohibido en la ley, considera nulo
eah. La incapacidad de Derecho no puede ser salvado por medio de un representante. La
incapacidad, De hecho, nunca se absoluta, siempre es relativa. ¿Esta prohibición? De ser titular
de un derecho siempre está referida a un derecho determinado y no a todos. ¿Ya que si
careciera una persona de todos los derechos? No sería persona. Sino un muerto civil.

REPRESENTACION DE LOS INCAPACES (REPRESENTACION Y ASISTENCIA)

REPRESENTACION: es reemplazar la voluntad del representado, por ejemplo, un padre


decide por un hijo menor. El artículo 24 establece que no pueden ejercer por sí mismo sus
derechos, los incapaces ejercicios, quiénes son:

- Las personas por nacer.


- La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente.
- la persona declarada incapaz por sentencia judicial.

El artículo fija como principio general que las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. Por lo que los padres Serán los
representantes de las personas por nacer. De las personas menores de edad no emancipados
sus padres, si faltan los padres o ambos son incapaces o están en privado de la responsabilidad
parental o suspendidos en el ejercicio, será el tutor que se les designe.

Y en el caso de la persona declarada incapaz por sentencia judicial en extensión dispuesta en


esa decisión, se determina:

- persona con capacidad restringida. El o los apoyos designados cuando, conforme a la


sentencia tengan representación para diferentes actos.
- Si la persona es declarada incapaz, el curador que se Le nombre.

CARCATERISTCAS DE LA REPRESENTACION: Representación de los incapaces es legal, Es


necesaria, para la protección de la persona y los bienes del incapaz y se complementa con la
actuación del Ministerio público en el ámbito judicial y extrajudicial. Y es controlada, ya que
hay actos del representante legal que están bajo control judicial.

SISTEMA DE APOYO (ASISTENCIA) - de apoyo consiste en brindar asistencia en la toma de


decisiones. Es una medida de carácter judicial o extrajudicial, que facilita la toma de decisiones
a la persona que lo necesite para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos
jurídicos en general. Este sistema respeta la voluntad del protegido, los deseos y preferencias
para que tome la mejor decisión.

INCAPACIDAD DE EJERCICIO - de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos,
en algunos casos, la ley limita esa capacidad que se vuelve incapacidad de derecho o de
ejercicio. Por lo que la ley solo le permite actuar por medio de sus representantes legales.

El código de Vélez hablaba de la capacidad de ejercicio o De hecho, decía que podía ser
absoluta. Cuando la persona no podía ejercer todos sus derechos o relativa cuando tenía una
capacidad para determinados actos que la ley le autorizara realizar. En cambio, el CCYC,
Suprimir la distinción entre incapacidad de ejercicio absoluta, incapacidad de ejercicio relativo
y en el artículo 24, establece que son incapaces de ejercer sus derechos por sí mismos:

- Las personas por nacer.


- La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente (menores de
edad)
- Y la persona declarada incapaz por sentencia judicial.

LIMITACIONES A LA CAPACIDAD DE EJERCICIO – El CCYC diferencia a los menores de la


siguiente forma:

MENOR DE EDAD: La persona que no cumplió 18 años., Es incapaz de ejercicio si no tiene nada
y madurez suficiente para realizar los actos que el código autoriza. El menor actúa por medio
de sus representantes legales.

ADOLESCENTE: Se es adolescentes desde los 13 hasta los 18 años.

EL ART 26, habla de los ejercicios de Los derechos por la persona menor de edad. La persona
menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Pero. El menor de
edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. Tiene derecho a ser oído en todo el proceso
judicial que le concierne, Como también a participar en las decisiones. Concernientes a su
persona.

Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí mismo de
aquellos tratamientos que no resultan invasivos y comprometan su estado de salud o
provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos
que comprometen su estado de salud, está en riesgo la integridad de la vida, El adolescente
debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores si existe un conflicto
entre ambos, se tendrá en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica.
Respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones
atenientes al cuidado de su propio cuerpo.

El Código Civil& desde la Convención de los Derechos del Niño y otras normas internacionales,
establece un sistema de gestión de la capacidad de ejercicio en forma gradual y flexible,
teniendo en cuenta la edad y grado de madurez del menor. De esta forma, se puede
diferenciar:

- MENOR QUE NO CUENTA CON EDAD Y GRADO DE MADUREZ SUFICIENTE: ejercer por
sí mismos sus derechos y solo pueden hacerlo a través de sus representantes legales.
- MENOR QUE CUENTAN CON EDAD Y GRADO DE MADUREZ SUFICIENTE: ¿Pueden
ejercer? Por sí mismo los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Por
ejemplo, en materia de apellidos puede agregarse el apellido del otro progenitor,
según el artículo 64.
- En situación de conflicto de interés con sus representantes legales, puede intervenir
con asistencia letrada. Todo menor tiene derecho a ser oído en los procesos judiciales
que le concierne y a participar en las decisiones sobre su persona. Esto es una
adecuación normativa a la Convención de los Derechos del Niño.

ACTUACION DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL LA actuación del Ministerio Público respecto de
personas menores de edad incapaces y con capacidad restringida, y aquellos cuyo ejercicio
capacidad se requiere un sistema de apoyo puede darse en el ámbito judicial o extrajudicial.
Según el artículo 103.

1) ámbito judicial, puede ser complementario principal:


a) es complementaria: En todos los procesos en que se encuentra involucrado, los
intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. La falta
de intervención causa la nulidad relativa al acto.
b) Es principal: En los siguientes casos,
- derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los
representantes.
- objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los
representantes.
- Y cuando carecen de representantes legal y es necesario proveer la representación.
2) En el ámbito extrajudicial, El Ministerio público actúa ante la ausencia carencia de
acción de los representantes legales cuando estén comprometidos los derechos
sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, derecho a recibir educación.

TUTELA - es institución destinada a proteger a la persona y bienes del menor que no alcanzado
la plenitud de su capacidad civil cuando no haya personas que ejerzan la responsabilidad
parental. Ya sea por no tener padres vivos o porque tienen pérdida, suspensión de la
responsabilidad parental el tutor es el representante legal Del menor en todas estas
circunstancias patrimoniales que atañen al menor.

CARACTERISTICAS DE LA TUTELA:

- REPRESENTATIVA: es el representante legal del menor en todos los actos civiles.


- PERSONALISIMA: El cargo de tutor no es transmisible ni pasa a los herederos.
- UNIPERSONAL O DUAL: Puede ser ejercida por una o más personas conforme a lo que
sea más beneficioso al menor.
- CONTROLADA: Por los jueces el Ministerio público
- GENERAL O ESPECIAL: Es general la que está destinada a proteger a la persona y los
bienes del menor, que no alcanza la plenitud de su capacidad civil. Esta tutela general
puede ser dada por los padres por testamento o escritura pública o por el juez, una
tutela dativa. Especial la que se establece para Administrar. Bienes determinados o
para representar el menor en algún acto específico.
- NO ES UNA CARGA PUBLICA: En el Código de Vélez, el que se le designaba como tutor
era una carga pública no podía usarse de serlo. Salvo que tuviera una causa Que lo
justificara. En el CCYC el tutor no es una carga pública.
1. TUTELA DADA POR LOS PADRES (POR TESTAMENTO O ESCRITURA PUBLICA – Art 106 -
los padres que no se encuentren privados. Suspendido el ejercicio de la
responsabilidad parental, puede nombrar 1 o varios tutores de sus hijos menores de
edad por testamento por escritura pública. Esta designación debe ser aprobada
judicialmente. Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad
parental en un pariente, se presume la voluntad que se le nombre tutor de sus hijos
menores de edad, designación que debe estar diseñada por el juez, como luego la
delegación o el centro de la vida del niño, niña o adolescente. Si existen disposiciones
de ambos Progenitores, el juez debe aceptar la que considere más conveniente para el
tutelado.
2. TUTELA DATIVA – ART 107. Guantes. Posibilidad, ejercicio de los designados. Designa
como tutor a la persona que sea más idónea para brindar la protección del niño, niña,
adolescente y debiendo fundamentar los motivos que justifican dicha idoneidad. Para
evitar que el El juez puede verse favorecido con la designación del tutor el Código
establece que el juez no puede nombrar tutor a las siguientes personas.ART 108
- O a quienes tutor de otro menor de edad menos que se trate de hermano menor idea
o existan causas que lo justifiquen.
3. TUTELA ESPECIAL - administrar bienes determinados o para representar al menor en
algún acto específico. Así lo determina el artículo 109. Que corresponde a la
designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos.:
- - Cuando existe conflicto de interés entre los representados, sus representantes. Una
adolescente puede optar por sí con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decir
sin si es necesaria o no la designación del tutor especial.
- - Cuando los padres no tienen administración de los bienes de los hijos menores de
edad.
- - Cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen
un mismo representante legal, sea madre, padre, tutor o curador. y si las personas
incapaces son adolescentes, regirá lo dispuesto en el primer ítem.
- persona sujeta a tutela, hubiera adquirido bienes con la condición de ser
administrador persona determinada, con la condición de no ser administrado por su
tutor.
- Cuando existe la necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña
jurisdicción al juez de la tutela y no puede ser administrado por el tutor.
- Cuando se requieren conocimientos específicos a particulares por un adecuado
ejercicio de la administración. Propias del bien administrar.
- Cuando existan razones de urgencia hasta tanto se transmite la designación del tutor
que corresponda.
PERSONAS EXCLUIDAS – art 110. ser tutores las personas:

- No tienen domicilio en Argentina.


- quebradas, no rehabilitadas
- La responsabilidad parental, o fueron removidas de la tutela, curatela o apoyo de otra
persona incapaz o con capacidad restringida.
- Deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país.
- No tiene oficio, profesión o modo de vivir conocido o tiene mala conducta notoria.
- Condena por delito doloso a penas privativas de la libertad.
- Deudoras o acreedoras Por sumas considerables respecto de la persona sujeta a
tutela.
- Quienes tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. Esta prohibición
se extiende a cónyuge, conviviente, padre o hijo.
- Y que estando obligados omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la postura
de la tutela.
- Inhabilitadas, incapaces o con capacidad restringida.
- Que hubieran sido expresamente excluidas por el padre, la madre de quien requiere la
tutela aceptó un criterio del juez resulte más beneficioso para el niño o adolescente.
- Los fundamentos para que no se permita son variados. En algunos se debe la falta de
idoneidad en otras la posición de intereses o la provisión por causas Morales.

CAPACIDAD PROGRESIVA - el principio de la capacidad de autonomía progresiva. Es un nuevo


paradigma. Que se procura instrumentar en el máximo grado de participación y ejercicio de los
derechos por parte de los niños en los asuntos que les conciernen, teniendo en cuenta.
Parámetro general, su edad, pero también aspectos variables. Y que se evalúan en cada caso
particular como censurado, madurez y facultades. Artículo 639. Se exprese la responsabilidad
parental se rige. Por ciertos principios, cómo usar la autonomía progresiva del hijo conforme a
las características psicofísicas, actitudes de desarrollo. Menor representación de los
progenitores en el ejercicio de los derechos del hijo. Artículo 26. Se dicta que la persona menor
de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta
con edad y grado De madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que son permitidos por
el ordenamiento jurídico.

CESACION EN LA REPRESENTACION DE LAS PERSONAS POR NACER - Las causas de la cesación


de la incapacidad en los menores es por dos razones:

- Y por la emancipación por matrimonio.


- Cumplir la mayoría de edad, en el Código de Vélez era a los 21 años. Hoy es a los 18

El CCYC redujo la mayoría de los 21 años, pero con el correr de los años se redujo a los 18
años. Para esta reducción de edad se tuvo en cuenta la madurez psicológica más temprana
de las nuevas generaciones. Y que al cumplir los 18 años es completamente capaz.
OBLIGADOS A DENUNCIAR - cuando un Menorca es. De un adulto que lo proteja. Esta
situación de vulnerabilidad debe ser denunciada a la autoridad dentro de los 10 días de
conocido.

Están obligados a denunciar las siguientes personas:

- Los parientes obligados a prestar alimentos al menor.


- El guardador de la persona a quien los padres designarán tutores legales del ejercicio
de la responsabilidad parental.
- Los oficiales públicos del registro de Estado civil y capacidad de las personas y otros
funcionarios públicos, por ejemplo. El área policial, sanitario, educativo, etcétera que,
en ejercicio de su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la
necesidad de la tutela.
- Ante la autoridad competente, un juez, el Ministerio público, la autoridad policial, etc.
Dentro de los 10 días de haber conocido las circunstancias. Si el obligado omite hacer
la denuncia, se lo priva de la posibilidad de ser designado tutor y se hace responsable
de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar la ocasión el niño, niña o
adolescente.

DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA- para que el tutor pueda desempeñar su función, no basta con
su designación por los padres del menor, sino que además es necesario un descendimiento de
la tutela. Que se trata del auto por el cual el juez pone en posesión de su cargo el tutor
designado.

- En el Código de Vélez. El discernimiento de la tutela corresponde al juez del domicilio


de los padres en el nuevo Código. respondiendo al principio de inmediación, se
establece que es competente el juez del lugar donde el niño tiene su centro de vida, o
sea donde reside habitualmente.
- Intervención del menor. ART 113. Para el discernimiento de la tutela el juez debe oír
previamente al menor tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y
madurez. Y decidir, atendiendo primordialmente a su interés superior.
- Actos anteriores al discernimiento. los actos del tutor anteriores al disentimiento de la
tutela, en principio no son válidos, pero quedan confirmados por el nombramiento. Sí,
De hecho, no resulta perjuicio para el niño, niña o adolescente.

ENTREGA DE BIENES, PREVIO INVENTARIO Y AVALUO- La tutela de los bienes del tutelado
deben ser entregados al tutor para inventario. Y evaluó que realiza el juez si el tutor tiene un
crédito contra la persona sujeta a tutela, debe hacerlo constar en el inventario. Si no lo hace,
no lo podrá reclamar después, excepto que al omitir lo asignaran su existencia. los bienes que
el niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse y casarse
de la misma forma.

RENDICION DE CUENTAS- El tutor tiene obligación de rendir cuentas sobre la administración de


bienes del menor con todos los gastos debidamente justificados y documentados. Esta
rendición es una obligación Ineludible. De la cual ni siquiera los padres del menor puede
eximirlo. Si el tutor ¿Sucede a los padres OA otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente?
Rendición de cuentas judicial y entrega de bienes del tutelado.

# La rendición de cuentas se hacen a cada año al cesar en el cargo, cuando el juez lo ordena,
puede ser de oficio OA petición del Ministerio público. También puede ser el propio tutelado
que le pida al juez o al Ministerio Público que rinda cuentas.

RENDICION DE CUENTAS FINAL. al terminar la tutela, se debe hacer una rendición de cuentas
final. Y quien ejerce la tutela debe entregar los bienes de inmediato sin formar la gestión
dentro del plazo que el juez señale. Aunque el tutelado en su testamento lo exima de ceder las
cuentas deben rendirse judicialmente con la intervención del Ministerio público. ART 130 Y
131 Los gastos para hacer efectiva la rendición de cuentas del tutor, pero deben ser
reembolsados por el tutelado, los gastos de gestión. Para ejercer la tela protegiendo a la
persona y los bienes del pupilo, si son razonables, deben ser restituidos al tutor, aunque ellos
no resulten utilidad al tutelado. ART 133 Y 134
ACTOS DEL TUTOR - el tutor o representante legal del menor en todas las cuestiones de
carácter patrimonial tiene a su cargo la protección de la persona y de los bienes del menor. Por
lo que a estos efectos hay actos que puede realizar libremente para otros necesitará una
autorización judicial y otros tendrá prohibido. El juez fija las sumas requeridas para la
educación y alimentos del menor, ponderando el valor de los bienes y la renta que producen.
Puede realizar actos ordinarios de administración relacionados con la protección del menor,
gasto de comida, ropa de educación, con la protección de bienes, reparaciones inmuebles,
pago de impuestos, etc.

ACTOS QUE REQUIEREN AUROIZACION JUDICIAL- ART 121. el autor debe requerir autorización
judicial para los siguientes actos.:

-Adquirir inmuebles o cualquier otro bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos
alimentarios del tutelado.

- Prestar dinero de su tutelado. Esta autorización será solamente concedida si existen garantías
reales suficientes.

- Dale locación los bienes del tutelado. Celebrar contratos con finalidad análoga, por plazo
superior a 3 años.

- Tomar locación de inmuebles. Que no sean la casa habitación.

- Comprar deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer con las acciones sin remitir créditos,
aunque el deudor sea solvente. - Hacer gastos extraordinarios que no devengan de la
reparación o conservación de los bienes.

- Realizar todo acto En los cuales parientes del tutor dentro del cuarto grado, segundo grado
de afinidad o sus socios o amigos estén directa o indirectamente interesados.

CAUSAS DE LA TERMINACION DE LA TUTELA – ART 135. la tutela puede terminar por las
siguientes causas.

- RELATIVAS AL TUTELADO. por la muerte del tutelado, Emancipación o. La desaparición


de la causa, que dio lugar a la tutela.
- CAUSAS RELATIVAS AL TUTOR: por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad
restringida, remoción o renuncia aceptada por el juez de quien ejerce la tutela.

Si la tutela es dual, ejercida por dos personas, la causa de terminación de una afecta a la otra
que debe mantenerse en su cargo, excepto que el juez con. Estime conveniente que cese por
motivos fundamentados en caso de muerte del tutor, el albacea heredero, el otro tutor, si lo
hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela, en su caso, de optar las
medidas urgentes para la protección de la medida de la persona y los bienes del pupilo.

REMOCION DEL TUTOR- ART 136. Son causas de remoción del tutor:

- Quedar comprendido en alguna causal que impida serlo


- No realizar el inventario anual o no hacerlo de manera fiel
- No cumplir con sus deberes o tener graves y continuados problemas de convivencia.

Pueden pedir la remoción, el propio tutelado, el Ministerio Publico y el juez de oficio.


CURATELA - esa institución destinada a proteger a la persona y los bienes del que ha sido
declarada judicialmente incapaz y que está fundamentalmente orientada a que la persona
protegida recupere su salud.

La curatela se rige por las reglas de la tutela, salvo lo establecido específicamente. Para la
tutela. ART 138, La función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de ella y tratar
de que recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona protegida. No
preferentemente a ese fin.

FUNCION PRINCIPAL - principal es cuidar a la persona y los bienes del incapaz y tratar de captar
su salud. Por ejemplo, si se trata de una persona con alteraciones mentales, se trata de que
recupere su salud mental, si se trata de un Inhabilitado por acción al alcohol o a las drogas, se
trata de que superes adicción.

QUIEN PUEDE SER CURADOR - Las siguientes personas pueden ser curadores. ART 139

- La persona que haya designado el Propio protegido: La propia persona en plena


capacidad. Previendo de una afectación mental futura, puede signar mediante una
directiva anticipada la persona o personas que habrán de ejercer su curatela. Guarda
relación con el artículo 60 a relativo a las directivas médicas anticipadas.
- La persona que haya designado los padres, Curatela, Dativa. Los padres pueden
nombrar curadores y apoyo de sus hijos incapaces o con capacidad restringida en los
casos y con las formas que pueden designar los tutores. Debe ser aprobada por el juez.
La designación por ambos progenitores se aplica unas y otras conjuntamente en
cuanto sean compatibles y si no lo son, el juez de optar la que considere más
conveniente para el tutelado.
- En los casos de que no haya un curador designado ni por el protegido ni por los padres,
el juez podrá nombrar al cónyuge no separado. De hecho, el conviviente de los hijos.
Padre o hermanos de la persona proteger, según quien tenga aptitud. El juez elegirá
según la idoneidad moral y económica de ellos.

PERSONA PROTEGIDA CON HIJOS – ART 140. el caso de la persona protegida. Con hijos
menores, se dispone que el curador de la persona también será el tutor de los hijos menores.
También se admite que el juez otorgue la guarda del niño menor de edad a 1/3 Guardador
designando al tutor para que representen cuestiones patrimoniales. ¿Es admisible la
posibilidad de coexistencia de diferentes figuras como la de Curador, tutor, guardador

TERMINACION DE LA CURATELA - finaliza por las mismas causas que finaliza la tutela.
Protegido por la muerte, incapacidad, renuncia aceptada por el juez del Curador. ART 133 Y
135.

MINISTERIO PUBLIOC FISCAL – El ministerio publico fiscal está conformado por las defensorías
judiciales (defensores de ausentes, puede actuar también como curadores de personas
incapaces y asistir a las personas que no tengan el dinero suficiente para costear un abogado
propio). También está el asesor de menores, tipificado en el ART 103 del CCYC.

ART 103- ACTUACION DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL- La actuación del Ministerio Público
respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas
cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial,
complementaria o principal.
a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses
de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención
causa la nulidad relativa del acto.
b) Es principal:
i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los
representantes;
ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los
representantes;
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.
En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de
los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y
culturales.
LEY 13298 (ley provincial)– Promoción y protección integral de los derechos del niño. Esta ley
viene a cambiar el paradigma, ya que antes de la misma el juez decidía por el niño. Por lo que
dejó de ser tratado como un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho. Busca el interés
superior del niño, que se entiende como la máxima satisfacción integral y sin montaña de los
derechos y garantías reconocidos. Esta ley tiene por objeto la promoción y protección integral
de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente
de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente.
Quedan comprendidos las personas desde su nacimiento hasta los 18 años.
Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se debe apreciar: a) La
condición específica de los niños como sujetos de derecho. b) La opinión de los niños de
acuerdo a su desarrollo psicofísico. c) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías
de los niños, y sus deberes. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los
niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática.

Art 7- La garantía de prioridad a cargo del Estado comprende: Protección y auxilio a la familia y
comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños.
Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y
protección de la niñez. Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales
públicas. Preferencia de atención en los servicios esenciales. Promoción de la formación de
redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes. Prevalencia en la
exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los
mayores de edad, o de las personas públicas o privadas.

MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS

ART 33 - Las medidas de protección de derechos son limitadas en el tiempo, se mantienen


mientras persistan las causas que dieron origen a la amenaza o violación de derechos o
garantías, y deben ser revisadas periódicamente de acuerdo con su naturaleza. En ningún caso
una medida de protección de derechos a de significar la privación de libertad ambulatoria del
niño. El cese de la medida protecciones por decisión unilateral del niño no podrá ser
sancionada bajo ningún criterio o concepto.

ARTÍCULO 34.- Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que


tengan por finalidad la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a
todos los niños. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades
básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas
de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con
miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.
ARTICULO 37.- Cuando un niño sufra amenaza o violación de sus derechos y/o sea víctima de
delito, sus familiares, responsables, allegados, o terceros que tengan conocimiento de tal
situación, solicitarán ante los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos el
resguardo o restablecimiento de los derechos afectados. En el supuesto que se formule
denuncia por ante la autoridad policial, ésta deberá ponerla de inmediato en conocimiento del
Servicio de Promoción y Protección Local.

Una vez que los servicios locales de promoción y protección de derechos conoce la denuncia,
citará los tutores, al niño, a familiares e involucrados para una audiencia con el equipo técnico
de servicio. En esta audiencia se informaron de los planes que se pueden adoptar para la
situación, el desarrollo de este, los objetivos que se buscan alcanzar y los derechos del cual
goza el niño.

Existen algunos administrativos no judiciales, como servicios locales o municipales que


controlan que se respeten los derechos de los niños, analizando cada situación, caso, etc. Estos
organismos pueden tomar medidas para reparar la violación de los derechos o al menos de los
niños, niñas y adolescentes. Estas medidas que pueden tomar los organismos administrativos
pueden ser excepcionales, comunes o simples.

- MEDIDAS EXCEPCIONALES: Cuando los niños tienen temporal o definitivamente la


exclusión del hogar pueden ser ubicados con familia, familias de tránsito, hogares o
familias que los cuidan. La medida de abrigo es la separación del niño de su familia.
Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio
y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas
medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las
causas que les dieron origen

Art 40 - En relación si a los niños, niñas adolescentes se les inculpe de haber infringido alguna
ley penal o se le declare culpable de haber infringido alguna de esas leyes, deberá ser tratado
con dignidad y respeto. Pero serán aplicables a las causas seguidas respecto a niños, en cuanto
no sean modificadas por la presente Ley, las normas del Decreto-Ley 7425/68 (Código Procesal
Civil y Comercial) y de la Ley 11.922 (Código Procesal Penal).

ACTOS QUE PUEDEN REALIZAR LOS MENORES DE EDAD – El CCYC los menores a 10 años
pueden tomar posesión. En su artículo 404 Informa que los menores que han cumplido los
16 años. Pueden contraer matrimonio. Con la autorización de los padres. A falta de está
con dispensa judicial. También pueden reconocer hijos menores adultos, según el artículo
286. Pueden trabajar a partir de los 16 años, según la ley 26390, con autorización de los
padres o tutores o aún sin autorización si vienen independizados de esta. Por la ley 20007
44. El artículo 30 del Código Civil. Establece la necesidad de autorización para trabajar para
los menores de 16. Y el artículo 686 presume la autorización para Para los de 16 años.

También están capacitados contratos, por ejemplo, comprar cosas en kioscos, almacenes,
tiendas, pagar un boleto de colectivo. Todos estos actos son válidos porque se presumen
realizados con la conformidad de los progenitores, según el artículo 684. que poseen un
título profesional, pueden trabajar y están autorizados para administrar y disponer
libremente de los bienes que adquieran con el producto de su trabajo y estar en juicio civil
y opinar por acciones vinculadas a ellos. Pero no pueden administrar ni disponer de los
bienes que hubieran adquirido por otro título, por ejemplo. Herencia, donación, legado,
juegos, ni de sus frutos ni productos, los cuales continúan bajo la administración del padre
o tutor.

MAYORIA DE EDAD Y EMANCIPACION – Tanto la mayoría como la emancipación son


institutos que permiten que la persona no tenga restringida su capacidad. 6 mayor al
cumplir los 18 años, Donde la persona pasa a ser plenamente capaz y está habilitado para
el ejercicio de todos los actos de la vida civil sin depender de autorización de padres,
tutores, jueces. códigos débiles la mayoría de edad se alcanza a los 18. Pero con él. Con la
ley 17711, que fue la que creó el Código Civil& en concordancia con la Convención de los
Derechos del Niño incorporado a la Constitución nacional por la reforma del 94. Que fija
también el límite de edad como niño a toda persona menor de 18, hicieron el cambio de
mayoría de edad. ley 26774 a partir de los 16 años se puede votar.

EMANCIPACION POR MATRIMONIO - La emancipación es la institución en virtud de la cual


los menores pueden adquirir plena capacidad aún antes de llegar a la mayoría de edad. La
emancipación por patrimonio se produce cuando el menor de edad se casa. En el código
de la emancipación podría tener lugar por matrimonio o por la habilitación de edad. Hoy
en día la emancipación solo queda vigente por matrimonio, ya que cuando se dispuso la
mayoría de edad a los 18 emancipación por habilitación de edad perdió sentido.

La celebración del matrimonio ante los 18 Emancipar a la persona menor de edad. Ya que
la edad legal para contraer matrimonio a los 18, por lo que antes necesitará autorización
de sus representantes legales o del juez, según el artículo 404.

- menos de 16 años, necesita autorización judicial.


- Si tiene más de 16, le basta la autorización de sus representantes legales, y a falta de
esta autorización judicial.
- casarse sin autorización, igual la mancipación subsiste para el cónyuge de buena fe.
Artículo 27.

Al emanciparse el Menor deja de estar bajo la responsabilidad parental de los padres y pasa a
tener plena capacidad de ejercicio. Por ejemplo, puede administrar disponer de los bienes,
celebrar contratos y tener actos jurídicos en general, pero con las limitaciones previstas en el
Código. Que establece que datos puede hacer o no según el artículo 28.:

- La emancipación es irrevocable. La unidad del matrimonio deja sin efecto la


emancipación respecto del cónyuge de mala fe para quienes a partir del día en que la
sentencia sea autoridad de cosa juzgada.

ACTOS PROHIBIDOS AL EMANCIPADO - alguno de los actos prohibidos. A la persona


emancipada. Pues son. Aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. Hacer donación de
bienes que hubiese recibido a título gratuito o afianzar obligaciones. No las podrá realizar ni
con autorización judicial. Si el emancipado está bajo tutela, no puede aprobar lo hecho por su
tutor. Por ejemplo, en la gestión de las cuentas del tutor se le prohíbe donar los bienes que
hubiese recibido a título gratuito ¿Pero puede donar los adquiridos a título oneroso, no puede
ser fiador y si realizar alguno de los actos prohibidos en este artículo, estaría el acto viciado por
nulidad.
ACTOS DEL EMANCIPADO SUJETOS A AUTORIZACION JUDICIAL – ART 29-. los bienes recibidos a
título gratuito no los puede donar ni con autorización judicial, pero si les puedo vender si
cuenta con autorización del juez. El juez dará autorización para disponer la cárcel la jueza no es
necesario para la incitado. O, evidentemente, ventajoso para el emancipado.

la emancipación. No es estrictamente igual a la mayoría de edad, por eso si alguien le debe


algo al menor de edad con una cláusula. De que el menor no pueda percibirlo hasta la mayoría
de edad. La menstruación no altera la obligación, ni el tiempo de su exigibilidad.

La emancipación es irrevocable. La emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe, por el


contrario, para el que sea de mala fe, cesa a partir del día en que la sentencia pasa en
autoridad de cosa juzgada. ART 27

PROGENITORES ADOLESCENTES - adolescentes, estén o no casados en la responsabilidad


parental de sus hijos, pudiendo decir y realizar por sí mismos las tareas Relativas al cuidado de
educación y salud, pero en algunas situaciones como decir sobre adopción, intervención
quirúrgica, etcétera, en beneficio del interés superior del niño. La decisión del progenitor
adolescente debe estar acompañada del consentimiento de sus propios progenitores. ART
644. Cualquier acto que sea perjudicial para el niño o interviniendo.

PERSONAS CON CAPACIDAD DISMINUIDA O ADICCIONES. (LEY 26657)

CONCEPTO. Se considera una persona con capacidad restringida a las personas que por causa
de enfermedades mentales no tengan aptitud para regir su persona o administrar sus bienes.
Gracias a la ley 26657 de salud mental, se incluyan a las personas sordomudas que no se
pueden hacer entender por escrito. Como también por la ley 26657 de salud mental a las
personas que sufren de adicciones.

ART 32. En toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de una persona, ya sea con
capacidad restringida o con incapacidad, Se deben observar las reglas generales que establece
el artículo:

- La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se


encuentra internada. En un establecimiento asistencial.
- Las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en
beneficio de la persona.
- La intervención estatal tiene carácter interdisciplinar tanto en el tratamiento como en
el proceso judicial.
- La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías
adecuadas para su comprensión.
- Tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser
proporcionada por el Estado si carece de medios.
- Deben realizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y
libertades.

RESTRICCION DE LA CAPACIDAD – ART 32 - siguiendo un criterio biológico jurídico, el CCYC


Establece que el Juez puede restringir la capacidad de ejercicio de una persona mayor de 13
años que por sufrir una adicción, alteración mental Permanente o prolongada de suficiente
gravedad corre peligro de causar un daño a su persona o a sus bienes. Según el padecimiento,
puede declararlo con capacidad restringida para realizar algunos actos o con incapacidad.

PERSONA CON CAPACIDAD Restringida -


El juez deberá designar. Al él o los apoyos necesarios que prevé. El artículo 43. La capacidad.
Especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y
circunstancias de la persona. El apoyo asignado deberá promover la autonomía, favorecer las
decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Cuando la persona se
encuentre imposibilitada absolutamente interactuar con su entorno y expresar su voluntad por
cualquier medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez podrá
declarar la incapacidad y designará un curador.

LEGITIMADOS ART 43. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad de


capacidad restringida. El propio interesado, el cónyuge no separado. De hecho, el conviviente,
mientras la convivencia no hayas estado y los frentes dentro del cuarto grado si hubiera por
afinidad dentro del segundo grado y el Ministerio público.

PROCESO – Las normas que se necesitan para iniciar el proceso de determinación de capacidad
son los siguientes:

1. Presentar certificados médicos. Se deberán presentar dos certificados donde se


funden motivos donde se indica que la persona representa un peligro para sí mismo o
la Comunidad. Sí estos dos certificados no pudieran obtenerse, por qué la persona no
lo permitió, se dejará constancia de esto, por lo que el juez podrá solicitar un estudio
de 2 médicos sobre el estado de la peligrosidad de la persona. Se inicia el juicio, donde
se ofrecen pruebas y se determina un plazo. Se obtiene un informe interdisciplinario.
2. Audiencias: Art 35 -El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el
proceso y entrevistarlo antes de dictarse resolución alguna, asegurando el acceso y los
ajustes razonables del procedimiento, dependiendo la situación de la persona. El
Ministerio público y al menos 1 letrado que asista a la persona deben estar presentes
en las audiencias.
3. SENTENCIA (ART 37) - La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos
vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:
- Diagnóstico y pronóstico.
- Época en la que situación Se manifestó.
- Recursos personales, familiares y sociales existentes.
- Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible
para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinarios.

ART 38 - La sentencia determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las


funciones y actos que se limitan, procurando la menor afectación de la autonomía personal.
Designar una o varias personas o curadores, según lo establecido en este código, enseñar las
condiciones de validez de los actos específicos a la restricción de la persona interviniente y la
modalidad.

ART 39 - La sentencia debe estar registrada en el registro de Estado civil y capacidad de las
personas y dejar constancia al margen del acta de nacimiento.

Art 40 - La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento. A


instancia del interesado. La instancia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a los
3 años. Sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios, y mediando la audiencia
personal con interesado, es deber del Ministerio público fiscalizar el cumplimiento efectivo de
la revisión judicial.
Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos
personales y patrimoniales de la persona. Por lo que deberá determinar qué actos requieren la
asistencia de 1 o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También podrá
designar una red de apoyos y personas que actúen con funciones específicas para el caso.

La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y pueda aportar todas las
pruebas que hacen a su defensa. Luego de interpuesta la solicitud de declaración de
incapacidad o de restricción de capacidad. Si la persona asistió al proceso sin abogado, se debe
de nombrar 1 para que lo asista durante todo el juicio.

LEY 26657 DE SALUD MENTAL - año 2010, se adapta a los tratados internacionales y a tratar de
mejorar el derecho a la reinserción de las personas que están internadas, estableciendo
parámetros internacionales con respecto a lo que es salud mental.

La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos,


culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y Mejoramiento implica una dinámica.
Construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de las personas.

ART 4. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud
mental. Problemático de ****** legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.

ART 5. La existencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza ningún caso muy
riesgo de daño, incapacidad, lo que, si puede deducirse a partir de una evaluación
interdisciplinaria de cada situación particular, en un momento determinado.

Si se necesita el informe interdisciplinario para determinar si existe o no una peligrosidad. Ley


habla de 2 tipos de internaciones, de internación voluntaria involuntaria. El CCYC Habla de la
internación involuntaria, En su artículo 41 que remite a la ley de salud mental. La internación
no va relacionada con la restricción de capacidad, es totalmente independiente.

Internacional. Lo hace el juez en un control de legalidad. Ver a cuál es la fundamentación y


motivos de la internación, la duración y la revisión de la misma ordenará la evaluación a través
del cuerpo Interdisciplinarios. Quienes deciden si es o no necesaria la internación. El estudio
de este cuerpo interdisciplinario Se debe hacer siempre. El río tiene que ser cierto inminente
de entidad grave. Tiene que ser de carácter restrictivo y de poco tiempo. También debe
garantizar el debido proceso un control judicial de inmediato y el derecho de defensa por parte
del implicado. La sentencia debe aclarar la duración, la finalidad y la Periodicidad de la
revisión. La internación de ningún modo restringe la capacidad, si lo va a hacer, si hay un juicio
por restricción de capacidad.

ART 14 – considerada como un recurso terapéutico De carácter restrictivo y solo puede


llevarse a cabo Cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las
intervenciones del entorno familiar comunitario, social. Deberá promoverse el mantenimiento
de vínculos, contacto y comunicación con sus familiares.

La internación debe estar por el menor tiempo posible en función del criterio terapéutico
interdisciplinarios. Toda interacción con el equipo interdisciplinar y la evolución del paciente
debe ser registrada en su historia clínica, Y en ningún caso debe usarse la. Internación para una
resolución de problemas sociales o de viviendas, para lo cual está el Estado. (ART 15)
Toda disposición de internación de volverse dentro de las 48 cumpliendo los siguientes
requisitos: La evaluación del diagnóstico inicial, interdisciplinaria integral y motivos que
justifican la internación con al menos la firma de los profesionales del servicio asistencial del
centro de internación. ¿Qué datos disponibles acerca de la identidad y el informe? Familiar y el
consentimiento informado de la persona del representante legal cuando corresponda. El
consentimiento de la persona solo se tiene como válido cuando está en Estado de lucidez y con
total comprensión de la situación. se considera inválido. Si durante el transcurso de la
internación, El estado de lucidez se pierde, ya sea por el estado de la salud de la persona o por
uso de medicamentos o terapéuticas aplicadas. en ese caso deberá procederse como una
internación involuntaria (ART 16)

si la internación voluntarios supera los 60 días el equipo de salud debe informar al juez deberá
decidir en un plazo no mayor a los 5 días de notificado que la internación continúa con el
carácter de voluntaria o pasa a ser involuntaria (ART 18)

El consentimiento hubiese sido otorgado con dolo. Y el juez lo comprueba. tanto el médico
como el director serán pasibles de acciones penales Y civiles. Art 19

ART 20. la internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso
terapéutico excepcional. En caso de que no sean posible otros abordajes ambulatorios y que el
equipo interdisciplinario crea que existe un riesgo inminente para si o para terceros. Se deberá
presentar certificados. Que ameriten la situación de riesgo, cierto e inminente por dos
profesionales diferentes, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra.

Internación en voluntaria debidamente fundada deberá notificarse obligatoriamente en un


plazo de 10 días al juez competente y el órgano de revisión. Sumando 48 horas como máximo.
El juez, en un máximo de 3 días corridos, debe Autorizarse, si evalúa. Que estando en las
causales previstas por esta ley, Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes.
O indicar peritajes externos sobre la evolución del tratamiento, Para ver si justifican la
Internación voluntaria. Y denegar en el caso de que no existan los supuestos necesarios la
externación inmediata.

- El juez solo podrá autorizar una internación involuntaria cuando el servicio médico se
niegue a dar asistencia.
- ARTICULO 22. — La persona internada involuntariamente o su representante legal,
tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle
uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación
y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor
el control de las actuaciones en todo momento.
- ARTICULO 23. — El alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de
salud que no requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se
tratase de una internación involuntaria, o voluntaria ya informada en los términos de
los artículos 18 ó 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a externar a la
persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente.
Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo, las internaciones realizadas
en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal.
- ARTICULO 24. — Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar
informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (30) días corridos a fin de
reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en
cualquier momento disponer su inmediata externación.
- Si transcurridos los primeros NOVENTA (90) días y luego del tercer informe continuase
la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un
equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible
independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva
evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos
restrinja la libertad de la persona internada.
- ARTICULO 26. — En caso de internación de personas menores de edad o declaradas
incapaces, se debe proceder de acuerdo con lo establecido por los artículos 20, 21, 22,
23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se
procederá de acuerdo con la normativa nacional e internacional de protección integral
de derechos.

ACTOS DE LA PERSONA DECLARADA INCAPAZ O CON CAPACIDAD RESTRINGIDA –

A) ACTOS POSTERIORES A LA INSCRIPCION DE LA SENTENCIA. Los actos la persona incapaz


o con capacidad Restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con
posterioridad a su inscripción en el registro del Estado civil y capacidad de las personas
son nulos. ART 44
B) ACTOS ANTERIORES A LA INCRIPCION. Art 45Los actos realizados con anterioridad a la
inscripción son válidos. Pero pueden ser declarados nulos y perjudican a la persona
incapaz o con capacidad restringida y se cumplen alguno de los siguientes extremos:

- La enfermedad mental era hostil a la época de la celebración del acto.

- Quién contrató Era de mala fe

- El acto es a título gratuito.

C) PERSONAS FALLECIDAS. art 46 Luego el fallecimiento de la persona protegida. Teresa,


inscripción de la sentencia, no pueden impugnarse. Excepto en los siguientes supuestos:

- Que la enfermedad mental resulte del acto mismo.

- Que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de


incapacidad o capacidad restringida.

- Que el acto sea a título gratuito.


- Que se pruebe que quien contrato con dicha persona actúa de mala fe.

CESE DE INCAPACIDAD Y DE LAS RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD. La sentencia que restringe


la capacidad debe ser revisada por el juez en un periodo no superior a los 3 años... El artículo
47 regula el procedimiento para que el juez haga cesar la incapacidad las restricciones a la
capacidad de la persona:

- Modificar en las causas que permitieron. Tipo de restricción a la capacidad se debe


promover un nuevo proceso solicitando la rehabilitación o cese de estas restricciones.
- Se pide ante el mismo juez que decretó las restricciones. ¿Y quiénes pueden solicitarlo
son:
- - Los legitimados En el artículo 33.
- El curador de la persona.
- O quien estas han sido designadas para brindar asistencia o apoyo de la persona.
Antes de decidir sobre el cese de la restricción, es necesario un nuevo examen
interdisciplinarios que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Ante el pedido, el juez puede

a) Mantener las restricciones manteniendo la declaración de incapacidad o de capacidad


para restringida.
b) modificar las restricciones, ampliándola o disminuyéndola. Si el restablecimiento es
total, el juez deberá ampliar la nómina de los actos que la persona puede realizar por
sí o con la asistencia de su curador o apoyo. En el caso de que la persona tenga
declaración de incapacidad, el juez deberá declararlo con capacidad restringida,
indicando cuáles son las restricciones y el sistema de apoyo necesario.
c) Hacer cesar totalmente las restricciones.

INHABILITADOS Y PRODIGOS

El cuadro de Vélez. Definía los inhabilitados como los habituales y los toxicómanos, los
disminuidos en sus facultades, que nos llevan a hacer dementes y los pródigos. En el nuevo
código, la figura de inhabilitados queda limitada a los pródigos y su finalidad es la
protección del patrimonio familiar. ART 48 A 50

El pródigo es la persona que dilapida hasta locamente sus bienes, exponiéndose a su familia.
La pérdida del patrimonio y, en consecuencia, de la miseria. La inhabilitación tiene como fin la
protección de la familia y el patrimonio familiar. Para que proceda la inhabilitación del prodigo
es necesario:

- Que tenga con su conviviente o hijos menores de edad o con discapacidad. Se


considera persona con discapacidad toda persona que padezca una alteración
funcional permanente o prolongada físico mental, que, en relación a la ciudad del
medio social, implique desventajas considerables para la integración familiar, social,
educacional o laboral.
- Que por sus actos de prodigalidad los expusiere a la pérdida del patrimonio.
- Que la acción sea interpuesta por el cónyuge conviviente, los ascendientes o
descendientes.

Los legitimados para interponer la acción no coinciden con las personas protegidas por la
norma, ya que se agrega a los ascendientes y con relación a los descendientes. No se distingue
edad o capacidad. Tampoco se le reconoce legitimación para pedir la inhabilitación al propio
posible Prodigo.

EFECTOS DE LA INHABILITACION – ART 49. El CCYC Regula los efectos de la inhabilitación del
prodigo: Se le designa un apoyo para que lo asista en el otorgamiento de datos de disposición
entre vivos y en los demás actos Que el juez fije en la sentencia. El designado como apoyo no
reemplaza ni representa, el pródigo, solo asiste y asesora en la realización de los actos.

CONDICION JURIDICA DEL PRODIGO- Técnicamente, el pródigo es capaz de administrar sus


bienes y realizar todo tipo de actos, pero. A la cual el juez, en la sentencia de la restringen la
capacidad para ejercer por sí actos de disposición entre vivos u otros actos que el juez
considere que requieren de apoyo para realizarlo, deberá contar con un apoyo que lo asista en
esos actos, no se le prohíben los actos. De última voluntad ni tampoco los actos de
administración.
CESE DE INHABILITACION - Es necesario que la petición ante puede ser el propio inhabilitado,
familiares, el apoyo del Ministerio público, etc. Lo solicite ante el mismo juez que declaró la
inhabilitación y aporte un nuevo examen interdisciplinarios que dictamine sobre el
Restablecimiento de la persona.

ART 50. Ante el pedido del juez, puede mantener las restricciones o ampliar la nómina de actos
que las personas puedan realizar por sí o con apoyo o resolver que está restablecido y que
tiene plena capacidad.

UNIDAD 6 - ATRIBUTOS DE LA PERSONA -DOMICILIO

El domicilio Es el asiento jurídico de una persona. La doctrina de la trata como un atributo de la


persona. Tiene que distinguir de la residencia y la habitación. Tiene que distinguir entre
residencia, que es el lugar donde normalmente habita la persona. Y habitación, que es el lugar
donde accidentalmente reside una persona. O sea, no vive normalmente ahí, sino que lo hace
de forma espontánea. Por ejemplo, está 3 días en un hotel de Córdoba.

#El domicilio es de importancia práctica:

- Sirve para determinar la ley aplicable. Por ejemplo, la capacidad de ejercicio se rige por
la ley del domicilio de la persona. Las sucesiones se rigen por la ley del domicilio del
causante.
- fija la competencia de los jueces, ej, en la declaración de ausencia, el juez competente
es el del domicilio del desaparecido.
- Sirve para hacer las notificaciones, ya que las mismas se efectuar en el domicilio del
notificado.

PRINCIPIO DE NECESIDAD Y UNIDAD DEL DOMICILIO-

NECESIDAD DE DOMICILIO: del ordenamiento jurídico. el territorio para poder exigirles el


cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Todas las personas deben tener un domicilio, la
ley La ley fijó en los casos en que los interesados no tienen una resistencia física. Un centro de
actividad o sus negocios, así como lo indica el artículo 64, que establece que los transeúntes
son las personas de ejercicio ambulante. Que no tienen domicilio conocido, lo tienen lugar de
su residencia actual. Puede ocurrir que la persona no se encuentre presente y que no se
conozca su residencia o habitación, entonces el último domicilio conocido de esa persona es el
que prevalece. La persona tiene su domicilio en el Estado, que reside con la intención de
establecer en él.

UNIDAD DE DOMICILIO: no se puede tener más de un domicilio general. Establecido por el


artículo 2613. Pero también por otras disposiciones legales, el artículo 73 fija el domicilio real
en el lugar de residencia habitual donde ejerce su actividad profesional o económica. El
artículo 77 hace referencia. A la incompatibilidad de conservar el domicilio anterior con la
Constitución de 1 nuevo, ya que el cambio debe ser instantáneo.

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOMICILIO- sea absoluto, por lo que existen


algunas excepciones:

- Las compañías con diversos establecimientos sucursales tienen tantos domicilios como
agencias. A los efectos de las obligaciones contraídas en cada una. Art 152
- Las personas que ejercen dos o más funciones públicas permanentes tienen tantos
domicilios como lugares en que esa actividad.
- Si una persona reside alternativamente por el mismo tiempo en dos lugares o más,
tiene tantos domicilios como lugares de residencia.

ESPECIES DEL DOMICILIO- Se diferencia en dos: domicilio general (que se subdivide en real y
legal) y domicilio especial.

DOMICILIO GENERAL: se aplica a todas las relaciones jurídicas y una persona se subdividen real
y legal. Art 73 y 74

DOMICILIO ESPECIAL: es el que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas


determinadas. En el artículo 75 se regula como domicilio especial al domicilio contractual. Art
75

DOMICILIO REAL- El domicilio real es el cual la persona tiene su residencia habitual. Es donde
tiene el centro principal de sus actividades.

REQUISITOS- Para que exista el domicilio real es necesario dos elementos. El Corpus, que es el
elemento material y el animus, que es elemento intencional. El Corpus es que la persona tenga
la residencia efectiva en ese lugar y el animus es que tenga la intención de permanecer en ese
lugar.

CARACTERISTICAS - El domicilio real tiene las siguientes características:

- ES VOLUNTARIO: Lo fija Voluntariamente la persona


- ES MUTABLE: El individuo puede cambiarlo de un lugar a otro. ART 77
- ES INVIOLABLE: Relacionado con el artículo 18 de la Constitución nacional.

CONSTITUCION, CONSERVACION CAMBIO Y EXTINCION DEL DOMICILIO

CONSTITUCION DEL DOMICILIO: cuando se reúnen los dos elementos, el ánimo y el Corpus.
Que integran el domicilio real la persona reside habitualmente efectivamente en el lugar y
tiene la intención de permanecer en él en forma estable.

CONSERVACION: El domicilio real dura mientras no se cambie.

CAMBIO Y EXTINCION DEL DOMICILIO (ART 77): El domicilio puede cambiarse de un lugar a
otro. de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un
lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. Para que se produzca el cambio es necesario
que sean los dos elementos animus y Corpus, no puede dar solo 1 de ellos. Operado del
cambio de domicilio el nuevo domicilio extinguió automáticamente el anterior.

DOMICILIO LEGAL - El domicilio legal es donde la ley presume, sin admitir prueba en contra
que una persona determinada recibe de forma permanente para el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus obligaciones. ART 74. El domicilio legal tiene las siguientes
características.:

- ES FORZOSO: Solo la ley puede establecerlo, y lo hace independientemente de la


voluntad de las personas. No puede ser cambiado mientras dura la hipótesis en el cual
se basa.
- ES EXCEPCIONAL: Solo se aplica en los casos enumerados por la ley, Que aplica a los
funcionarios públicos que tienen el domicilio en el lugar donde deben cumplir sus
funciones. Los militares en servicio activo. Tienen su domicilio en el lugar que lo están
tratando. Los transeúntes son las personas de ejercicio ambulante. Lo tienen en el
lugar de su residencia actual y las personas incapaces no tienen el domicilio de su
representante. de la persona jurídica. Es el fijado en los estatutos en la autorización
que le dio para funcionar. La persona jurídica que tenga muchos establecimientos o
sucursales tendrá su domicilio especial, en lugar de esos establecimientos para la
ejecución De las obligaciones así contraídas.

DOMICILIO ESPECIAL - especial es el que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas
determinadas, por ejemplo, domicilio contractual, procesal, domicilio conyugal, etcétera. En el
nuevo código solo se regula el domicilio contractual, ART 75.

- DOMICILIO CONTRACTUAL: que fija una persona en un contrato para todos los efectos
legales derivados de ese acto jurídico, como el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones. En casi todos los contratos, las partes manifiestan
cuál es su domicilio real y además constituyen un domicilio contractual. Para que en él
se produzcan todos los efectos legales relacionados a ese contrato. Este domicilio
contractual es voluntario porque las partes pueden fijarlo o no. El efecto principal de
este domicilio es la prórroga de jurisdicción. El juez, que normalmente debe ser
competente, deja de serlo, pasando a ser competente, el juez del domicilio elegido.
- DOMICILIO PROCESAL: el conocido como constituido o ad litem: Es el que está
obligado a constituir toda persona que intervenga en un juicio, lo debe constituir en la
primera presentación que se haga en el juicio, por ejemplo, al presentar la demanda al
contestar la demanda, etcétera. Es obligatoria. Normalmente, la parte constituye
domicilio en el estudio de su abogado, tiene un juicio solo para lo cual ha sido
constituido. Existe hasta la terminación del juicio finalizado este domicilio procesal
caduca también caduca Si el juicio es archivado o se constituyó denuncia otro domicilio
procesal.
- DOMICILIO CONYUGAL: El nuevo Código Civil no regula el domicilio conyugal a pesar
de que lo menciona en varias normas como 717 y 719, Relativos a los procesos de
divorcio y alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes.

DOMICILIO IGNORADO- cuando el domicilio de una persona no es conocido, lo tendrá en el


lugar donde se encuentra el lugar donde se encuentra, también es desconocido su
domicilio, será su último domicilio conocido. ART 76

DOMICILIO ELECTRONICO: Las partes de un contrato puede elegir un domicilio para el


ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir
un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones,
comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan.

UNIDAD 7 – ATRIBUTOS DE LA PERSONA, PATRIMONIO

Es una universalidad de activos y pasivos. Está compuesto por bienes (en sentido general, pues
los dividimos en cosas y bienes propiamente dichos) y obligaciones.

Art 16: Bienes y cosas. Los derechos referidos en el1er párrafo del art 15 pueden recaer sobre
bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las
disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales
susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

Desde el art 225 al 234 es una clasificación considerando las cosas en sí mismas (cosas
muebles, inmuebles, cosas fungibles, etc). Desde el art 235 al 239 es una clasificación vista
desde a quien le pertenecen las cosas (dominio público o dominio privado). El art 140 bienes
colectivos. Según donde clasifiquemos cada cosa va a responderle cierta norma, no
corresponden todas a todo.

DERECHOS PATRIMONIALES

Los bienes propiamente dichos son derechos con carácter económico que se puede decir que
son créditos con carácter económico que se clasifican en 3:

 DERECHOS REALES: Son los que vinculan jurídicamente a un sujeto con una cosa.

Art 1.882: El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente
sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y
preferencia, y las demás previstas en este Código.

Siempre surgen de la ley y están enumerados específicamente en el Art 1887. Estos son los
únicos que existen.

Art 1.887: El dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo


compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca,
anticresis y la prenda.

 DERECHOS PERSONALES: Vinculan jurídicamente a dos o más personas estableciendo


derechos y obligaciones para las partes. No hay limitación en cuanto a CUANTOS se pueden
crear siempre y cuando no sea contrario a la ley. Y las obligaciones que se establecen son de
dar, hacer o no hacer. Se puede acceder a acciones legales para hacerlos cumplir.

Art 724: La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho
a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el
incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.

 DERECHOS INTELECTUALES: Corresponden al autor de una obra científica, literaria, artística,


etc para disponer de ellas y explotarlas comercialmente. Están regulados por la ley 11.723 (Ley
de derecho intelectual). Incluso se pude comenzar una acción por la utilización de una obra sin
autorización.

DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES: Son los derechos personalísimos y los derechos de familia


ya que no tienen valor económico.

CARACTERISTICAS DEL PATRIMONIO

• Es una universalidad jurídica


• Necesario (aunque hay ciertos autores que disienten de esta característica)

• Es único. Aunque un sujeto puede tener otros patrimonios, pero generales como
atributo, solo uno.

• Es indivisible.

• Inalienable. Pueden venderse bienes que integran el patrimonio, pero no puede


venderse el patrimonio en su totalidad ya que se quedarían sin un atributo. Sólo con la muerte
se transmite la totalidad del patrimonio.

PATRIMONIOS ESPECIALES

No son necesarios y no son atributo de la persona, pero si esta la posibilidad de tenerlo. Son
universalidades jurídicas en la que los bienes que la componen están afectados a fines
determinados. Los pasivos de ese patrimonio solo se responden con los activos de este. Ej:
herencia aceptada con patrimonio inventado. Son supuestos específicos creados por ley.

 GARANTIA EN COMUN: Una de las funciones principales del patrimonio general.


Porque el patrimonio es una garantía común de los acreedores, por lo que si no se
cumple con los acreedores ellos van a poder avanzar sobre el patrimonio para
“cobrar”.

Art 242: Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos
que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios
especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran.

Art 743: Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor
constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de
los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los
acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa
legal de preferencia.

Art 744: Bienes excluidos de la garantía en común.

a) Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, su cónyuge o conviviente y de


sus hijos.

b) Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del
deudor.

c) Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta,


construcción o reparación.

d) Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado

e) Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que
solo puede ejecutarse en los términos de los artículos 2.144, 2.157 y 2.178.

f) Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material
derivado de lesiones a su integridad psicofísica.
g) La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los
hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio.

h) Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

Aunque todos los acreedores tienen un derecho de igualdad de cobro sobre los bienes del
deudor, hay algunos que tienen privilegios y que van a cobrar antes que otros. Es una
preferencia que le da la ley a algunos acreedores. Distintos tipos de acreedores según el
privilegio de su crédito:

 ACREEDORES PRIVILEGIADOS; Son los que la ley les otorga una preferencia del cobro. Hay
dos tipos: los de privilegio especial y los que tienen privilegio general.

 Privilegio especial: La preferencia al cobro recae sobre el producto de la venta de un bien


determinado.

Art 2.582: Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica:

a) Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta.
Se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal.

b) Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes
de indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo
de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo propiedad
del deudor, se encuentren en el establecimiento donde presta sus servicios o que sirven para
su explotación. Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación,
reconstrucción o reparación de inmuebles, el privilegio recae sobre éstos.

c) Los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a


determinados bienes, sobre éstos.

d) Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre esta o sobre las sumas
depositadas o seguridades constituidas para liberarla.

e) Los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento
warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial
o flotante.

f) Los privilegios establecidos en la Ley de navegación, el código aeronáutico, la ley de


entidades financieras, la ley de seguros y el código de minería.

Privilegio general: La preferencia al cobro recae sobre el producido de la venta de todos los
bienes del deudor.

Art 2.580: Los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales.

Los procesos universales son la quiebra o el concurso preventivo (el remedio previo para
intentar llegar a la quiebra).

 ACREEDORES COMUNES
Art 2.581: Créditos quirografarios. Los acreedores sin privilegio concurren a prorrata entre sí,
excepto disposición expresa en contrario de este Código.

Se divide en partes iguales sin preferencias.

ORDEN DE COBRO:

 Siempre primero el especial, si están los bienes sobre los que recae ese privilegio especial

 Luego los privilegiados generales en el orden de prelación equitativo

 Acreedores quirografario

Hay acciones patrimoniales (cuando hay que ejecutar el patrimonio del deudor para poder
cobrar), pero también existen medidas preventivas que tienen como objeto garantizar de
forma más eficaz el cobro del crédito. Son: embargo y la inhibición general de bienes. Para
esto se tienen que cumplir 3 requisitos:

 Verosimilitud del derecho: se deben presentar todos los documentos para demostrar
la deuda cierta y que hagan ver al juez que es posible que mi deuda no sea abonada.

 Peligro en la demora: tengo que demostrar que si no se toma la medida preventiva es


muy probable que no se pueda cobrar el crédito (ejemplo cuando el deudor está vendiendo
todos sus bienes)

 Contra cautela: se traba la medida cautelar, pero a cambio se debe entregar algo a
cambio el acreedor que está solicitando la medida cautelar, ejemplo: una garantía de afrontar
un daños y perjuicios si no es cierto mi reclamo

UNIDAD 8: FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA.

INTRODUCCION: EFECTOS: La extinción de las personas es la causa de la terminación de los


diferentes actos en los que su intervención es de la razón esencial, es hecho jurídico que
produce una serie de consecuencias muy importantes. Por ejemplo:

En el derecho de familia, se termina con el matrimonio, la tutela o la representación parental.

En el derecho penal, se extingue causada la acción con un delito.

En materia sucesoria, es el momento en el cual se produce la transmisión de bienes de los


herederos.

En fin, la extinción de las personas supone la más grande mutación en todos los órdenes de la
vida humana, pues pone su punto final. Tiene una enorme trascendencia comprobar el hecho
de la muerte y determinar el momento en que se produce.

FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS NATURALES:

En caso de:

*MUERTE: en conceptos médicos, es el cese de las de las funciones vitales.

ARTICULO 93.- Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte.
La muerte termina con la existencia de la persona ya sea por causa natural, suicidio o por la
acción de otra persona o accidente.

ARTICULO 94.- Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los


estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de
órganos del cadáver.

Es importante distinguir la comprobación de la muerte (acreditar el hecho biológico), de la


prueba jurídica de la misma. En el artículo, remite que su efectiva comprobación corresponde
a la ciencia médica. (la medicina y los procesos de verificación servirán para acreditar que la
persona ha fallecido).

LEY 24.193: TRANSPLANTES DE ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS: ¿Qué es la muerte?

El fallecimiento de una persona se considera tal cuando se verifiquen los siguientes signos que
deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación: (ART 23):

Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con perdida absoluta de conciencia.

Ausencia de respiración espontanea.

Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas.

Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos, cuya nomina será periódicamente
actualizada por el ministerio de salud y acción social con el asesoramiento del INCUCAI.

La verificación de los signos referidos en el inciso 4 no será necesaria en caso de paro


cardiorrespiratorio total e irreversible.

CONMORIENCIA: Es la solución a un fenómeno motivado por la muerte conjunta, esto es, la


muerte de dos o personas vinculas entre sí por posibles adquisiciones reciprocas o unilaterales
de derechos vinculados con la muerte. En estos casos, se recurre a la presunción de que las
muertes ocurrieron en carácter simultaneo, a menos que se pruebe lo contrario. En el código
se dispone:

ARTICULO 95.- Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que
perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo
contrario.

EFECTOS DE LA MUERTE Y SUS DERECHOS: Los derechos extrapatrimoniales son los que se
extinguen con la persona. Los derechos patrimoniales son los que se transmiten de forma
automática a los herederos.

APERTURA DE LA SUCESION: la muerte real o presunta de una persona, causa la apertura de su


sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o
por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se
difiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que
no se extinguen por su fallecimiento (ART 2277)

Los demás descendientes heredan por derecho de representación, sin limitaciones de grados
(ART 2278).
En el caso de adopciones, el adoptado y sus descendientes tiene los mismos derechos
hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de
reproducción humana asistida (ART 2430)

SUCESION DE LOS HIJOS: Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes
iguales (ART 2426).

HEREDERO Y LEGATARIO: se denomina HEREDERO a la persona a quien se transmite la


universalidad o una parte indivisa de la herencia; LEGATARIO, al que recibe un bien particular o
un conjunto de ellos (ART 2279).

PERSONAS QUE PUEDEN SUCEDER AL CAUSANTE:

Las personas humanas existentes al momento de su muerte.

Las concebidas en ese momento que nazcan con vida.

Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los
requisitos previstos en el ART 561.

Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su
testamento.

SITUACION DE LOS HEREDEROS: Desde la muerte del causante los herederos tienen todos los
derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que nos transmisibles
por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Si están
instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la
condición. En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o
con su valor en caso de haber sido enajenados (ART 2280).

Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda


investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o
intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la
herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No
obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser
reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos (ART 2337).

TITULO UNIVERSAL: en el cual se transmite la totalidad del patrimonio de una persona a sus
herederos.

HEREDEROS UNIVERSALES: los herederos instituidos sin asignación de partes suceden al


causante por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia a los que el
testados no haya dado un destino diferente (ART 2486)

TITULO SINGULAR: donde se transmite una parte alícuota del patrimonio, en este caso a
legatarios.

Y estos a su vez se establecen en:


SUCESION TESTAMENTARIA: si el causante ha dejado testamento por acto público, debe
presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre.

SUCESION INTESTADA: si no hay testamento, o este no dispone de la totalidad de los bienes, el


interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros
herederos. Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el
expediente, y se dispone la citación de herederos, acreedores y de todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante, por edicto publicado por un día en el diario
de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los 30 días.

HEREDERO LEGITIMO: a falta de herederos, los bienes corresponden al estado nacional,


provincial o a la ciudad autónoma de buenos aires, según el lugar en que están situados.

En caso de:

*AUSENCIA: una persona ausente es aquella que desapareció de su domicilio y de la cual no se


tienen noticias. Al tema de la ausencia le importa más el tema del patrimonio de la persona,
este proceso se inicia en procura de mantener su patrimonio. La ausencia puede ser:

- ausencia (antes mencionada)

- SIMPLE

- PRESUNCION DE FALLECIMIENTO

En ambos casos se requiere una resolución judicial que así lo determine. Ausencia también es
quien se fue de su domicilio y mantiene contacto o dejo un poder para administrar sus bienes.

AUSENCIA SIMPLE: si una persona desaparece de su domicilio, sin tenerse noticias de ellas y
sin haber dejado apoderado, se puede designar a un curador de los bienes si el cuidado de este
lo exige. De igual manera si existe un apoderado cuyos poderes son insuficientes o no
desempeña tal mandato de forma conveniente. (ART 79).

Con la declaración de ausencia simple lo que se busca es nombrar a un curador para los bienes,
es decir alguien que administre el patrimonio de una persona que no puede hacerlo en el
momento de su desaparición y que no haya dejado a un apoderado. Si se dejó a un apoderado,
entonces no habría interés jurídico en declararla ausente y nombrar a un curador, salvo si el
apoderado no puede desempeñarse como tal y en ese caso resulte necesario designar a un
curador.

Elementos y finalidad de declaración de ausencia:

Ausencia de la persona en su domicilio; más las faltas de noticias sobre su existencia.

Bienes abandonados o que requieren protección.

Ausencia de apoderado, insuficiencia de los poderes del existente o apoderado que no


desempeña correctamente el mandato.
-LEGITIMADOS: (quienes pueden iniciar el trámite) pueden pedir la declaración de ausencia, el
ministerio público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del
ausente (ART 80).

Con relación al ministerio público se refiere únicamente al fiscal, pero puede también accionar
el ministerio público de menores (según el art 103) solo en representación de los intereses de
personas menores, incapaces o de capacidad restringida que estén comprometidas y por las
cuales se debe velar.

Respecto a las personas que tienen un interés legítimo se incluye a socios, condominios,
usufructuarios de un bien con el titular ausente, etc.

-JUEZ COMPETENTE: será al que le corresponda según la jurisdicción o domicilio del ausente. Si
este no tiene domicilio en el país o el mismo es desconocido, es competente el juez del lugar
donde existan bienes necesarios de cuidado; si existen bienes en distintas jurisdicciones actual
el juez que primero haya intervenido (art 81).

-PROCEDIMIENTO: el presunto ausente debe ser citado por el juez a través de edictos (una vez
admitida la demanda) durante 5 días, si vencido este plazo no aparece, debe intervenir un
defensor oficial o se le nombra defensor al ausente. El ministerio público es una parte
necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el
ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un
administrador provisional de los bienes hasta adoptar medidas apropiadas al caso para evitar
perjuicios en el patrimonio del ausente. Ej.: una inhibición de bienes. (ART 82)

Publicados los edictos, si el ausente no se presentare, el juez dará intervención al defensor


oficial, si lo hubiere en la jurisdicción, caso contrario, nombrará defensor a uno de los
abogados de la matricula.

El ministerio público es parte del juicio, por lo tanto, deberá dársele vista de las actuaciones
antes de la recepción de las pruebas.

-SENTENCIA y designación del curador: oídos el defensor y el ministerio público, se debe


declarar la ausencia y nombrar curador. Para tal designación se debe tener en cuenta el
previsto en el discernimiento de curatela. El curador solo puede hacer actos de conservación y
administración ordinaria de los bienes, todo acto que exceda dicha administración debe ser
autorizado por el juez, la autorización debe ser solo otorgada en caso de necesidad evidente e
impostergable. Los frutos de los bienes administrados serán utilizados para el sostenimiento
de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente. (ART 83).

-CONCLUSION DE LA CURATELA: al finalizar su actuación, el curador deberá rendir cuentas de


su gestión ante quien corresponda, ausente o herederos (ART 84).

TERMINA A CAUSA DE:

. La presentación del ausente, personalmente o por apoderado

. Su muerte

. Su fallecimiento presunto judicialmente declarado

AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO:


CASO ORDINARIO: la ausencia de una persona de su domicilio y sin tener noticias de ella por 3
años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo se
cuenta desde la fecha de la última noticia que se tenga del ausente. (ART 85).

CASOS EXTRAORDINARIOS: (ART 86). Se presume también el fallecimiento de un ausente: y se


establecen dos plazos o supuestos

. Si por última vez se encontraba en un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso o
actividad que pueda ocasionar la muerte, y no se tiene noticias del ausente por el termino de 2
años, contados desde el día que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

. Si el ausente se encontraba en un buque o aeronave náufragos o perdidos y no se tuviese


noticia de su existencia por 6 meses desde el día que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

En estos casos no se trata solo del transcurso del tiempo, sino del hecho de haber estado
presente en circunstancias determinadas que hacer presumir, ante la ausencia, la muerte de la
persona.

-LEGITIMADOS: cualquiera que tenga algún derecho subordinarlo a la muerte de las personas
ausente, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando extremos legales y
realizando las diligencias correspondientes a la averiguación de existencia del ausente. Es
competente el juez del domicilio del ausente (ART 87).

Hay que tener en cuenta que, aunque se haya dictado una declaración judicial de ausencia
antes, eso no es un requisito necesario para que se proceda con la declaración de muerte
presunta, ya que son dos acciones autónomas. En la ausencia simple, los legitimados no tienen
un interés necesariamente sujeto a la muerte del ausente, como si sucede en este caso, donde
no solo se busca resguardar el patrimonio sino además declarar judicialmente el fallecimiento
de una persona cuando tal comprobación no sea posible por los medios comunes.

Entonces, los interesados tienen un interés a la muerte de la persona. Ejemplo: los herederos.

-PROCEDIMIENTO: una vez iniciada la acción, el juez debe nombrar un defensor al ausente y
citarlo por edictos una vez por mes durante 6 meses. También tiene que designarle un curador
a sus bienes si el ausente no dejo un apoderado o este no tenga el poder suficiente, o no
desempeñe correctamente el mandato. (ART 88).

En esta designación del curador, esta se da durante el proceso y hasta que se dicte la sentencia
que declara la muerte presunta, a diferencia de la ausencia simple, donde la designación del
curador es la consecuencia de la sentencia.

DECLARACION DE FALLECIMIENTO PRESUNTO: pasado los 6 meses sin que la persona aparezca,
ofrecida la prueba y oído el defensor del ausente, el juez debe declarar el fallecimiento
presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y
disponer las inscripciones de la sentencia (ART 89).

FIJACION DEL PRESUNTO DEL FALLECIMIENTO: (ART 90)

En el caso extraordinario, el último día del primer año y medio

En los primeros casos extraordinarios, el día del suceso o si no está determinado el día
intermedio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido

En el segundo caso, el ultimo día en que se tuvo noticias de buque o aeronave perdidos
De ser posible la sentencia debe también determinar la hora presuntiva del fallecimiento, de
no ser posible, se tiene por sucedido cuando termine el día declarado como presuntivo del
fallecimiento.

ENTREGA DE LOS BIENES: los herederos reciben los bienes previa formación de inventario. El
dominio debe inscribirse en el registro correspondiente; puede hacerse la participación de los
bienes, pero no pueden enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial, ya que la ley prevé la
posibilidad de que el ausente aparezca o se tengan noticias de él. Si entregados los bienes se
presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración
de fallecimiento y se procede a la devolución de los bienes a pedido del interés. (ART 91).

INVENTARIO: debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo
domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de tres meses desde que
los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización (ART
2341).

PRENOTACION: es una medida cautelar que consiste en dejar constancia en los registros que la
declaratoria de herederos se ha dictado en un juicio sucesorio basado en una declaración de
fallecimiento presunto. Esta medida impide granar o enajenar los bienes de la persona
declarada ausente con presunción de fallecimiento o muerta en el término de 5 años contados
desde el día presuntivo del fallecimiento o que la persona ausente haya cumplido los 80 años.
Los herederos pueden administrar y conservar los bienes.

CONCLUSION DE LA PRENOTACION: la misma queda sin efecto pasado 5 años desde la fecha
presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. A partir de ahí puede
disponerse libremente de los bienes. Si el ausente reaparece puede reclamar (ART 92).

. La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentren.

. Los adquiridos con el valor de los que faltan.

. El precio adeudado de los enajenados.

. Los frutos no consumidos.

LEY 1.563: DEROGADA: (ART 73): la prueba de muerte de una persona antes era estar en
presencia del cadáver o con testigos que así lo aseguren. En la actualidad, el certificado de
defunción es la prueba de muerte de una persona.

LEY 14.394: (ART 33): Modifica el artículo 108 del código de Vélez Sarsfield, donde se establece
que en casos de fallecimiento sin cadáver o testigos se podrá probar determinar la muerte de
una persona por otros medios. En la sucesión por causa de muerte los derechos transmisibles
son solo los patrimoniales.

LEY 24.321: “DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS” Sancionada: mayo 11 de 1994.


Promulgada: junio 8 de 1994.

En esta ley, se consta, sobre la desaparición forzada de personas, en relación a la Las


personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son aquellas que fueron
víctimas del crimen de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar de la Argentina,
autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

En sus artículos destaca:


ARTICULO 1º-Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada de toda aquella persona
que, hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de
su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero.

ARTICULO 2º-A los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas,
cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la
desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención
o privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser
justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la ex
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (decreto 158/83), o la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior o la ex Dirección Nacional de
Derechos Humanos.

ARTICULO 3º-Podrán solicitar la declaración de ausencia por desaparición forzada, todos


aquellos que tuvieren algún interés legítimo subordinado a la persona del ausente. En el caso
del cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes hasta el 4º grado, dicho interés se
presume.

Entre otros.

UNIDAD 9: PERSONA JURIDICA

Art 141: Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico
les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su
objeto y los fines de su creación.

 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: Desde la definición habla de una capacidad de derecho limitada


por su objeto y su finalidad, ósea que sólo puede actuar en el marco del objeto determinado y
la finalidad para la cual fue creada.

 TEORIA DE LA FICCION o negatoria: No reconocen una personalidad en la persona jurídica,


sino que es una ficción creada por el hombre. Y por esta razón, no tiene capacidad de ejercicio
ya que lo hace a través de sus representantes.

 TEORIA DE LA REALIDAD: Entienden que ejercen por sí mismo por lo que tienen capacidad de
ejercicio.

Art 142: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde
su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en
contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede
funcionar antes de obtenerla.

Art 143: Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de
sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto
en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la Ley especial.

Art 144: Inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que este destinada a la consecución
de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o
de buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de
socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las
responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por
los perjuicios causados.

Sacando este caso del Art 144, la responsabilidad frente a 3eros va a recaer sobre la
personalidad de la persona jurídica. Sólo en este caso en que actuaron por fuera de los fines de
la persona jurídica.

Art 1763: Responsabilidad de la persona jurídica. La persona jurídica responde por los daños
que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Siempre que se actúe en el marco de la persona jurídica, va a responder ésta misma. Es la


responsabilidad que asume la persona jurídica en el caso de que un miembro cause algún
daño. Lo mismo ocurre con sus dependientes, también responderá por ellos en caso de que
causen un daño.

Art 151: Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el
aditamento indicativo de la forma jurídica adaptada. La persona jurídica en liquidación debe
aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto
de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes
o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el
nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de
estas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del
uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.

El nombre tiene que ser exclusivo y esto se logra registrándolo. Esto individualiza a la persona
jurídica y la distingue de sus socios. Tiene el principio de libre elección del nombre siguiendo
estos lineamientos.

La persona jurídica debe tener una sede donde funciona la administración de la persona
jurídica y debe ser precisa y ubicable. Cuando cuenta con muchas sucursales sus acreedores
puede notificarlos en el domicilio de la sucursal donde sucedió el acto jurídico o en la sede
central.

Art 152: Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos
o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos
establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos
establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de
domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto,
puede ser resuelto por el órgano de administración.

Se tienen por validas y vinculantes todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

Art 154: Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en
formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.
La duración de la persona jurídica es limitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto
dispongan lo contrario. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA JURIDICA

Art 163: Causales. La persona jurídica se disuelve por:

a) La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida


por el estatuto o disposición especial.

b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordino su


existencia

c) La consecución del objeto para la cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad


sobreviniente de cumplirlo

d) El vencimiento del plazo

e) La declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por


avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial
prevé un régimen distinto

f) La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas


jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se
divide y destina todo su patrimonio

g) La reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos
y esta no es restablecida dentro de los tres meses

h) La denegatoria o revocaciones firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando


esta sea requerida

i) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla

j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este título de


ley especial

ASOCIACIONES CIVILES

Son personas de existencia ideal que nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas
que persiguen la realización de un fin de bien común no lucrativo.

Art 168: Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general
o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto de las diversas identidades,
creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o
étnicas que no vulneren los valores constitucionales. No se puede perseguir el lucro como fin
principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.

BIEN COMÚN según la Suprema Corte de Justicia: Es todo aquello que permite a los
integrantes de una comunidad alcanzar un grado de desarrollo personal o inculcar valores
democráticos.
Art 169: Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser
otorgado por instrumento público y ser inscripto en el registro correspondiente una vez
otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la
simple asociación.

Art 170: Contenido. El acto constitutivo debe contener:

a) La identificación de los constituyentes

b) El nombre de la asociación con el aditamento “Asociación civil” antepuesto o


pospuesto

c) El objeto

d) El domicilio social

e) El plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad

f) Las causales de disolución

g) Las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor


que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta
expresamente su aporte de uso y goce.

h) El régimen de administración y representación

i) La fecha de cierre del ejercicio económico anual

j) En su caso, las cases o categorías de asociados y prerrogativas y deberes de cada una

k) El régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de


asociados y recursos contra las decisiones

l) Los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la


comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su
composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones,
atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisiones
y documentación.

m) El procedimiento de liquidación

n) El destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atribuirlos a una entidad


del bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que este domiciliada en la
república.

Los integrantes deben ser asociados y deben establecerse al menos los cargos de presidente,
secretario y tesorero y las funciones que van a llevar cada uno de ellos. Esta comisión directiva
tiene la función de administrar la entidad, ejecutar las decisiones de la asamblea, representar a
los asociados ante 3eros y sus miembros van a ser designados por la asamblea. Si la comisión
directiva fuera unipersonal sería un secretario general.

La fiscalización si puede recaer sobre personas que no sean miembros. Puede estará cargo de
uno o más revisores de cuentas, y la comisión revisora de cuenta es obligatoria en asociaciones
con más de 100 asociados. La comisión revisora de cuenta (órgano de fiscalización) nunca
puede ser llevada a cabo por integrantes de la comisión directiva porque tiene que haber un
control real de los actos.

El control estatal que tienen las asociaciones civiles es permanente para poder continuar bajo
este régimen, se controla que no se esté desviado del objeto para el que fue creada y si se
descubren irregularidades pueden incluso pedirse el retiro de la personalidad jurídica como
sanción máxima. Ej: cuando se quiso establecer veedores a la AFA por las irregularidades.

Art 181: Responsabilidad. Los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las
deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes
comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que estén
obligados.

Art 185: Habla del procedimiento de liquidación de la asociación civil. Lo que va a hacer el
liquidador es cancelar las deudas, cobrar los créditos pendientes y realizar todas las
actividades pendientes. Cualquiera sea la resolución de la asociación civil, el resultante del
patrimonio no se distribuye entre los asociados ya que se trata de una entidad que persigue el
bien común. Se va a dar al destino que tenía la asociación civil o se va a dar a otra asociación
civil.

SIMPLES ASOCIACIONES

Art 187: Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser
otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por
escribano público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento
“simple asociación” o “asociación simple”.

Es una persona jurídica, pero con formalidades más sencillas para su formación, sin embargo,
tiene un régimen patrimonial agravado para los administradores en comparación con la
asociación civil. Comienza su existencia a partir de la fecha de su acto constitutivo.

Hay 2 requisitos para avanzar sobre el patrimonio de los miembros de la asociación: Tiene que
estar en un caso de insolvencia, que no alcancen los bienes de la simple asociación. Y aunque
así estuviera, no pueden ser afectados los acreedores del miembro como persona humana.
Primero éste deberá pagar sus deudas individuales y luego las de la asociación.

FUNDACIONES

Art 193: Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad
de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas,
destinado a hacer posibles sus fines. Para existir como tales requieren necesariamente
constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para
funcionar. Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de
última voluntad.

Puede nacer de un acto jurídico del fundador, por lo que no nace del concurso de varias
voluntades y no necesita varios miembros. Tiene órganos de conducción y beneficiarios. Estos
beneficiarios no forman parte nunca de la persona jurídica. Tiene que ser autorizada y
controlada por el Estado.

El patrimonio inicial tiene que ser acorde para el objeto con el que se está creando esta
fundación.

Art 201: Consejo de administración. El gobierno y administración de las fundaciones está a


cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de 3 personas humanas.
Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro
de las condiciones que establezca el estatuto.

Art 217: Destino de los bienes. En caso de disolución, el remanente de los bienes debe
destinarse a una entidad de carácter público o una persona jurídica de carácter privado cuyo
objeto sea de utilidad pública o del bien común, que no tenga fin de lucro y que este
domiciliada en la Republica. Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras.

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