Sociedades
Sebastián Cadavid Jaramillo
Libro guía: Derecho societario de Francisco Reyes Villamizar.
Existen teorías a cerca de la sociedad, una de ellas es que una sociedad nace a través de
un contrato. Antes del nacimiento de la sociedad se da el acto de promesa de contrato
de sociedad.
Promesa de contrato de sociedad
Es un acto anterior al contrato de sociedad. La promesa de contrato de sociedad es un
mecanismo utilizado por las personas que están interesados en constituir una
sociedad. En esta se asegura lo hablado con los posibles socios que va a tener dentro
del contrato de sociedad. Este contrato dilata el surgimiento de la sociedad, este
contrato mantiene la intención de celebrar el contrato de sociedad.
Pospone además el momento a partir del cual se hacen efectivas las obligaciones
como consecuencia del contrato de sociedad, esta promesa ayuda a disponer del
tiempo suficiente para conseguir los recursos conseguidos como aportes dentro de la
sociedad. Este tiempo se utiliza para llevar a cabo estudios económicos y de
factibilidad del negocio.
La promesa de contrato de sociedad es un contrato consensual, está regulado en el
Art.119CComercio, éste no fija un plazo para celebrar el contrato de sociedad, tampoco
delimita unas condiciones de solemnidad (no es solemne) no tiene condiciones
establecidas, es consensual.
Tiene como requisitos:
1. Debe constar por escrito
2. Debe contener los estatutos de la sociedad prometida
Contrato de sociedad
Teorías del contrato de sociedad:
1. Afirma que la sociedad es un acto contractual.
De acuerdo con lo estipulado en el Art.864CC la sociedad es una obligación
que adquiere dos o más personas de hacer un aporte en dinero, bienes
apreciables en dinero o en trabajo con el propósito de repartirse las utilidades.
Siempre debe haber ánimo de lucro.
2. Afirma que la sociedad es un acto plurilateral y complejo: plurilateral porque
existen varias personas, pero hay sociedades que la componen una sola
persona, por ejemplo: las sociedades con personas simplificadas.
Las obligaciones son con la sociedad, no con el otro socio.
3. Teoría de la institución: es de origen francés, no tiene aplicación en la
actualidad. Las sociedades son las que se constituían mediante las
instituciones de carácter religioso.
4. Teoría del acto constitutivo o unilateral: Dice que los asociados no se vinculan
entre sí, el socio se vincula de manera unilateral con la sociedad.
Criterios para la clasificación de las sociedades
Existen varios criterios mediante los cuales se clasifican las sociedades.
Las sociedades son civiles y comerciales: Es un criterio significativo. Es una
discusión doctrinaria y legal. El Código de Comercio relaciona y trata la diferencia
entre los dos tipos de sociedades.
Sociedades comerciales: Las que ejecutan actos de comercio.
Sociedades civiles: Eran sociedades de familia, no propiamente enmarcadas en
actividades mercantiles, solamente empresas que se creaban para cuidar patrimonios
mercantiles.
Con la ley 222 de 1995, ley que reforma el código de comercio y régimen societario,
estableció las sociedades comerciales con vigilancia de la Super Sociedades.
El objeto social: Es el que determina la naturaleza jurídica, negocios y empresas.
Art.19CC – Actos mercantiles.
Las que contemplen ese objeto mercantil son las civiles.
Esquemas societarios
Ley 1258/2008, Art.3. Estableció que la sociedad por acciones simplificada (SAS) será
siempre comercial. Esto, independiente a la actividad económica que realiza. Este tipo
no exige la distribución de utilidades.
Puede tener un socio o más.
Las SAS se constituyen por documento privado y las acciones se pueden vender por
documento privado y el manejo contable hace en dos libros. Los gastos de
constitución son mínimos.
01 de agosto de 2022
1. Sociedades civiles y comerciales.
En Francia existen sociedades civiles y comerciales. Las sociedades civiles son
aquellas que no realizan actividades mercantiles, pero todas las sociedades realizan
actividades mercantiles. El objeto social (establece la función que va a desempeñar la
sociedad) es el que determina la naturaleza de la sociedad. Las sociedades civiles se
constituían para organizar patrimonios de familia, estas están regidas por el código de
comercio, tanto civiles como comerciales.
En 1995 se eliminan las sociedades civiles para incentivar el comercio, con la ley
222/1995. A partir de esta ley todas las sociedades son de carácter comercial.
2. Sociedades de personas y capitales.
Sociedades de capital: también llamadas sociedades abiertas por lo que cotizan en
bolsa. El modelo colombiano se rigüe por la sociedad de capital, en este no se analiza
la calidad de la persona. Solo hay interés en el aporte que realice a la sociedad, los
aportes pueden ser en dinero, en bienes apreciables en dinero, industria y trabajo.
Modelos de sociedades de capitales:
Sociedad anónima: está concebida para estructuras empresariales
grandes, es el único tipo societario siendo empresa de capital, que puede
cotizar en la bolsa de valores de Colombia. Mediante la sociedad anónima
se constituyen los bancos, empresas financieras, cooperativas, las
empresas de seguro. El Estado a través de las Super Intendencias puede
vigilar a esas entidades.
Sociedad por acciones simplificadas: esta no puede cotizar en bolsa.
Contienen el derecho de preferencia, que es una cláusula en los estatutos
que pueden colocar los socios de una empresa, donde se limita la venta de
acciones con el permiso de todos los socios. Se llama derecho de
preferencia por lo que esos accionistas tienen derecho de hacer el
ofrecimiento primero antes que a terceros. En ocasiones el Gobierno
autoriza la cotización en bolsa.
Sociedades de personas: Es una sociedad intuito persona, se asocia por la calidad de
la persona, aquí no interesa capital. Aquí se responde con el capital personal. Son
sociedades cerradas, no cotizan en bolsa.
3. Sociedades regulares, irregulares y, de hecho
Sociedades regulares: Ocurren luego de que se han cumplido todas las formalidades
previstas en la ley para sus efectos (Ir a la Cámara de Comercio, Notaria, etc.)
Sociedades de hecho: Es de hecho cuando la sociedad no se constituye por escritura
pública, ni contrato, ni registro en cámara de comercio, solamente hay compromisos
de palabra. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, con su propio capital.
Sociedades irregulares: En su nacimiento no lograron los requisitos mínimos para
poder existir. Ejemplo: La sociedad que necesitaba el permiso de la Super Intendencia
Financiera poder existir, y no lo hicieron. Esa sociedad queda como irregular. Están
consagradas en el Art.500CComercio, la ley 225 derogó las sociedades irregulares.
2 de agosto de 2022
4. Sociedades por acciones, cuotas o por partes de interés.
Sociedades por acciones: va ligada a la forma en la que se divida el capital de la
sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad se establece el capital de una manera
distinta. Ejemplo: En las sociedades de capital (SAS, Sociedad anónima), el capital
está divido en acciones, por eso se les llama accionistas a los asociados.
Sociedades por cuotas: En las Sociedades de responsabilidad limitada no hay
accionistas porque el capital está divido en cuotas. Aquí se habla de asociados.
Está división obedece a la modalidad adoptada por el Código de Comercio para
diferenciar múltiples aspectos regulatorios entre los diversos tipos societarios.
Sociedades por partes de interés: las sociedades por partes de interés son los
derechos de participación social que existan en las sociedades de personas.
5. Criterio dimensional de las sociedades
Dependiendo del factor dimensional hay pequeña, mediana y gran empresa. Este
criterio está contenido en el decreto 957 de 2019.
6. Sociedades de capital privado y público
Sociedades de capital privado: sean civiles o comerciales son las que se crean en un
100% con la iniciativa privada, es decir que no hay participación del Estado. Los actos
realizados por estás sociedades están regidos por el Código de Comercio y la ley 222 de
1995.
Sociedades de capital público: son en las cuales el Estado interviene con capital. En
los actos realizados con razón a su objeto social están sujetas a la ley 80 de 1993 – Ley
de Contratación Estatal, para lo demás se regirán por el código de comercio.
7. Sociedades nacionales y extranjeras
Las nacionales son creadas en Colombia, regidas por el Código de Comercio, las
extranjeras son las que se crean por fuera del territorio nacional.
08 de agosto
Persona jurídica
Teoría de la ficción: El derecho civil se queda corto en cuanto a los temas
comerciales. Y fue necesario crear un derecho de clases, que va dirigido directamente
a los comerciantes durante la edad media.
El derecho de clases es el de los comerciantes, denominado derecho comercial. A
través de la teoría de la ficción se vio en la necesidad de crear un ente capaz de
contraer derechos y obligaciones. A ese ente en Alemania se le conocía como personas
jurídicas mientras que en Francia como personas morales. Ese ente se creó como una
persona jurídica distinta a la realidad, el derecho colombiano la ubica como un sujeto
de derechos patrimoniales y se le concede una capacidad jurídica para que pueda
conceder derechos y contraer obligaciones.
Según la teoría de la ficción ese ente es una apariencia, un artificio legal, es una
invención jurídica, esto quiere decir que este artificio legal no pueda actuar con
independencia de los socios que la componen. Esa persona jurídica siempre va a estar
creada por unos socios. Al ser un artificio legal siempre va a actuar a través de los
órganos que la ley establece para que actúe.
Transcendencia de la persona jurídica
1. Permite separar el patrimonio social del capital de cada uno de los socios.
2. Como consecuencia de esa separación de capital se limita entonces la
responsabilidad de los socios al aporte que ellos hicieron.
3. Se da una distinción entra la sociedad y los asociados. Los asociados no son
voceros de esa entidad, la entidad debe actuar a través de sus órganos sociales.
Tal como lo indica el Art.48CComercio, la sociedad una vez constituida
legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados.
Clases de personas jurídicas: públicas, mixtas y privadas. Nace la persona jurídica
cuando el contrato se eleva a escritura pública, la SAS no necesita escritura pública
para que nazca la personería jurídica, se necesita elevar a escritura pública cuando se
hagan aportes a la sociedad en bienes inmuebles.
Las sociedades de hecho no tienen PJ. La PJ, así como nace también se extingue, la
disolución es la muerte de la sociedad. En la etapa de disolución y liquidación
únicamente puede realizar actos tendientes a su disolución, para realizar esos actos
nombran un liquidador, ese liquidador tiene la calidad de administrador, ese
liquidador se nombra mediante una asamblea de socios.
Con el nacimiento de las PJ hay consecuencias:
1. Los bienes de la sociedad no pertenecen a sus miembros, existe una autonomía
patrimonial. Los acreedores de los socios no pueden perseguir esos bienes
debido a que están en cabeza de la sociedad.
2. Esa sociedad va a actuar, judicial y extrajudicialmente a través de uno o varios
representantes legales.
3. Necesita del representante legal para poder actuar.
4. Es PJ por si sola tiene capacidad de goce y ejercicio, se puede obligar, tiene un
NIT.
Relatividad de la persona jurídica
Adquiere autonomía patrimonial y puede realizar actos a través de su representante
legal, esta PJ realiza actos que también son abusivos.
Las empresas no pueden ser utilizadas para actividades fraudulentas o abusivas, a raíz
de eso nació una figura, en Francia se denomina abuso del derecho, en Italia
relatividad de la persona jurídica y en Colombia se llama desestimación de la persona
jurídica o como levantamiento del velo corporativo.
Cuando la persona jurídica es utilizada para:
1. Defraudar a terceros con actos fraudulentos que los perjudique
2. Actuar de mala fe
3. Para cometer delitos
4. Incumplir dolosamente obligaciones legales
5. Para preservar monopolios
6. Para enriquecerse ilícitamente
En los casos anterior las autoridades pueden quitar el muro entre la sociedad y el
asociado. Aquí opera la figura del levantamiento del velo corporativo. Son los únicos
casos donde el asociado responde con su patrimonio, pasan a responder los
accionistas por cosas de la sociedad. Responderán los accionistas que participaron en
ese fraude.
Atributos de la persona jurídica
1. Nombre: puede ser cualquier signo que identifique la actividad económica de
la sociedad. Diferente a la razón social que es la que se muestra al público y el
nombre bajo el cual se constituye la empresa. La inscripción de ese nombre es
obligatoria. Este se inscribe en la Cámara de Comercio, Art.19CC. Num1.
No puede ir en contra de la moral y las buenas costumbres, no puede generar
confusión.
2. Capacidad: tiene capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Se
desliga la capacidad de los accionistas y nace la capacidad propia de la
sociedad. La capacidad de goce no es imputable a los socios de forma
individual, sino que le corresponde a la sociedad.
Está capacidad está limitada por el objeto social de la sociedad. En la SAS, se
establece que pueden tener un objeto social abierto.
09 de agosto
3. Domicilio: Es el lugar que los socios determinan como sede social, aquí se
llevan a cabo las funciones de unificación y gestión de la sociedad. Es el factor
territorial que vincula a la sociedad y el lugar donde ella hace presencia para
ejercer sus derechos y para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones.
El domicilio es establecido en los estatutos, y marca donde se ejercen sus
derechos y las obligaciones. Si el domicilio de la empresa es en Envigado, se
debe demandar en Envigado. El domicilio es lugar donde está situada la
administración y dirección de la sociedad, se entenderá además que es el lugar
donde se realizan las reuniones del máximo órgano social. Los actos jurídicos
realizados por fuera del domicilio son ineficaces.
El cambio de domicilio se debe hacer a través de una reforma estatuaria, son
los socios los que deciden donde es el domicilio.
4. Nacionalidad: Vinculo jurídico que se establece entre la persona jurídica y el
Estado. De esto se desencadenan unos derechos, por ejemplo: elegir el tipo
societario que la va a cobijar hasta el momento de su extinción.
La nacionalidad es la medida de protección territorial, y es lo que hace la
distinción entre las sociedades nacionales y las extranjeras.
5. El patrimonio: En sociedades podemos hablar de patrimonio cuando ya está
constituida la sociedad debido a que es en este momento donde los socios
hacen la transferencia de parte de su patrimonio a la sociedad.
Es la universalidad de bienes que la sociedad tiene en cabeza de ella misma. El
patrimonio es la prenda general de los acreedores de la sociedad. No se debe
confundir los conceptos de capital (la suma aportada por los socios) con el
concepto de patrimonio (los activos y pasivos que tenga la sociedad) debido a
que son conceptos que corresponden a realidades jurídicamente diferentes y
económicamente también son distintos.
El capital de la sociedad puede estar representado en bienes, industria.
16 de agosto
Tipos societarios
Sociedad colectiva
Es el tipo societario típico de sociedad de personas, al ser de personas era utilizada
para empresas pequeñas o para empresas de familia. Al ser de personas es un tipo
societario cerrado, no cotiza en bolsa, en este tipo societario los vínculos de confianza
se manifiestan en relaciones estrechas entre los asociados. Acá importa la calidad de
las personas.
También es común en este tipo societario la existencia de condiciones de contratación
que exija la idoneidad de alguno de sus contratantes.
Responsabilidad de los socios: Al ser una sociedad de personas, la responsabilidad
es solidaria (todos responden con su propio patrimonio) e ilimitada. En este caso se
puede demandar también a los socios y responderán por toda la deuda.
Los socios en este tipo societario comprometen su patrimonio personal como prenda
general de los acreedores de la compañía, cuando esta última no cumpla. Esto ha
hecho que con el tiempo este tipo societario quede en desuso.
Según el Art.296CC todo socio debe contar con la aprobación de los otros socios para
ceder su parte de interés.
La parte de interés es la participación. Los socios en la sociedad colectiva no pueden
participar en sociedades colectivas con objeto social igual o similar al de la sociedad
colectiva en la que ya estén participando, si se hace esto faculta a los socios para
excluir a la persona de la sociedad colectiva en la que inicialmente están participando.
Administración y representación legal de la sociedad colectiva
Es característica de todas las sociedades de personas que los socios puedan ejercer la
representación legal, que cada uno de estos tengan la posibilidad de ejercer la
representación legal.
La gestión social de la sociedad es conjunta y directa entre los asociados, salvo que
ellos nombren a un representante legal externo, posibilidad que les da el CComercio.
Causales de disolución – Art.319CC
1. La muerte: estatutariamente se debe establecer que si un socio muere se
disuelve la sociedad o uno de sus herederos puede entrar a hacer parte de la
sociedad.
2. La incapacidad del asociado
3. La declaración de la liquidación obligatoria de la sociedad.
Sociedad en comandita
Hay dos tipos, comandita simple o comandita por acciones. Se le considera un tipo
societario mixto.
Por disposición legal la sociedad en comandita se compone por uno o varios socios
que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimitadamente por las operaciones
sociales y otro que limita la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se
denominan gestores y los segundos se denominan comanditarios o capitalistas, debe
existir por lo menos un asociado perteneciente a cada una de las categorías anteriores.
En la comandita simple los aportes están representados en cuotas sociales (es una
sociedad de personas), mientras que en la comandita por acciones se hacen por
acciones (sociedad de capital)
Régimen de responsabilidad de los socios: Como el gestor es el que administra,
ese gestor responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones que incumpla la
sociedad.
El socio capitalista tiene una responsabilidad reducida hasta el monto de lo que haya
aportado.
Causales de disolución Art.218, 319CC.
Art.218 y Art.319, este último como causal de disolución solamente se aplica a los
socios gestores.
Sociedad de responsabilidad limitada
Es mixta porque su capital no es en acciones, sino en cuotas. Los socios solo
responden hasta el monto aportado, esta responsabilidad tiene dos excepciones:
Si es de índole fiscal o laboral: la responsabilidad se vuelve solidaria e
ilimitada.
Administración y representación legal: La administración les corresponde a todos los
socios. La representación legal puede caer en uno de los socios o caer en un y
extranjero
Capital
La capital de los asociados son cuotas, estas deben pagarse al momento de
constituirse la sociedad. Las cuotas no son libremente negociables, porque requieren
una cesión de cuotas y una reforma estatutaria para que esas cuotas pasan a un
tercero, no son como las acciones que son títulos valores negociables. Para hacer ese
cambio se requiere hacer una reforma estatutaria.
Causales de disolución: Art.218CC. Art370CC: La limitada se resolverá cuando haya
perdidas que reduzcan por debajo capital al 50% o cuando el número de socios exceda
a 25.
22 de agosto
Sociedad anónima
Es un ejemplo de sociedad de capital por excelencia, es el esquema que se contempla
para sociedades de grandes dimensiones a diferencia de las sociedades de personas, en
la sociedad anónima se interesa en el aporte de capital y no la calidad de las personas.
Al ser de capital es una sociedad abierta, es el único tipo societario de lo que hemos
visto y de lo que hay en Colombia que puede cotizar en bolsa. La responsabilidad de
los accionistas es hasta el monto de lo aportado, hablándose de acciones, estas son
títulos valores negociables, quiere decir que no se requiere de la autorización de los
otros accionistas para vender esas acciones. Si existe derecho de preferencia se debe
cumplir con ese requisito, luego se puede vender a los terceros que quieran comprar.
La venta debe quedar comunicada en la venta general de accionistas la intención de
vender, se realiza un contrato de compraventa de acciones, luego de formalizado el
mismo, este contrato por tratarse de sociedad anónima se eleva a escritura pública y
posteriormente debe ser registrado en la cámara de comercio para que se actualice la
información.
La responsabilidad de los accionistas es limitada hasta el monto de los aportes en el
ámbito laboral, quiere decir que en el fiscal es solidaria e ilimitada.
Mientras que el aporte es capital, el patrimonio es aquello que consigue la sociedad en
el desarrollo de la sociedad.
La administración de la sociedad anónima es de tipología compleja, esto la diferencia
de los otros tipos societarios, porque adicional a la asamblea general de accionistas
que es el máximo órgano social la SA por obligación debe tener Junta Directiva
(órgano de administración adicional a la Asamblea integrado por miembros con
experiencia en los diversos campos en los que la sociedad se desenvuelve)
El revisor fiscal audita toda la gestión contable de la sociedad y toda la gestión del
gerente de la sociedad.
Capital: Como es común en las sociedades por acciones en la SA se experimenta los
tres estados de capital:
1. Capital autorizado: Es el estado de capital al que los accionistas alguna vez
pretenden llegar en la sociedad.
2. El0 suscrito: Es el capital que los accionistas se comprometieron a pagar. En la
SAS un año después de que se constituye, en la SA limitada se debe hacer ahí
mismo.
3. El pagado: Es lo que han pagado del capital suscrito.
Siempre que se vaya a incrementar el capital autorizado hay que reformar los
estatutos, ya sea que un tercero vaya a participar de la sociedad o los accionistas de
esta vayan a inyectar los recursos. Estos se reúnen en asamblea de accionistas y la
decisión deber ser tomado por unanimidad, el acta en la cual se tomó la decisión se
eleva a escritura y se registra en la cámara de comercio.
Causales de disolución: le aplican única y exclusivamente las del Art.218CC
29 de agosto
Sociedad por acciones simplificadas
Este tipo societario está en el Código de Comercio que viene de 1971, estos tipos
societarios son los que en su momento se usaban para crear figuras o estructuras
empresariales en Colombia, no son estructuras empresariales muy dinámicas, se
caracterizan por mucha tramitología, solemnidades (ir a la cámara de comercio)
Un tipo sociativo que las personas pudiera iniciar ellos solos, donde se pudiera realizar
por medio de documento privado.
En el año 2011, nace la ley 1258/2008 la ley que crea la SAS. Es el más reciente tipo de
sociedad en Colombia, constituye la innovación más importante del derecho
societario en varias décadas y su configuración se caracteriza por ser de una
regulación leve. Lo que no está contenido en la ley 1258 se maneja con la regulación de
la Sociedad por acciones.
Es una sociedad de capital y de acciones, no cotiza en bolsa, lo anterior por lo de su
manejo tan privado.
Responsabilidad de los accionistas
Es hasta el monto de lo aportado, no se responde por obligaciones laborales y fiscales.
La SAS se puede constituir hasta con un solo accionista, con esto se
rompió la teoría contractual. Esta persona puede ser el representante legal
y el administrador.
El capital de la SAS está divido en acciones, quiere decir que en la SAS
hablamos de accionistas, su capital está divido en acciones de valor
nominal de libre circulación, para su venta solamente se requiere
documento privado y el endoso (cheque).
Si hay derecho de preferencia, se agota este.
Causales de desilusión: Art.34 derogado por la ley 2069/2020.
Elementos esenciales del contrato de sociedad
La sociedad nace por un contrato. Existen doctrinantes que creen que los estatutos
sociales están establecidos en el contrato, pero los estatutos y el contrato son lo
mismo.
Es un contrato de colaboración donde los contratantes que lo celebran no tienen
intereses contrapuestos. Art98CComercio.
1. Pluralidad: En el contrato de sociedad se requiere el concurso de dos o más
personas para la configuración de la sociedad. Este requisito carece por
completo de relevancia en la SAS, en las que el contrato se puede celebrar
desde un solo accionista. En la SAS la sociedad no sale por contrato sino por un
acto jurídico unilateral, porque el contrato requiere de esa pluralidad.
2. Los aportes: para poder poner en marcha el objeto de la sociedad es
indispensable la integración de un fondo social compuesto por los aportes de
los asociados, esos aportes pueden ser en dinero en industria o en especie. El
aporte es una obligación que el socio adquiere con la sociedad, ese aporte que
el socio da a la sociedad consolida para este un conjunto de derechos y
obligaciones a partir de la vinculación contractual con la sociedad.
3. Utilidades: las utilidades sociales son la retribución principal que reciben los
asociados por pertenecer al contrato social, es la finalidad misma de contrato.
Las utilidades sirven para diferenciar las sociedades comerciales de otras
formas asociativas como las entidades sin ánimo de lucro ejemplo: las
corporaciones o las fundaciones.
4. El objeto: Consiste en la realización de una actividad económica organizada
para la producción, transformación, circulación, administración, custodia de
bienes o para la prestación de servicios. Todo contrato debe tener un objeto
licito y no necesariamente debe desarrollarse al momento del inicio de la
sociedad. Es la actividad mercantil que se va a realizar. Se pueden tener varios
objetos, uno principal y otros secundarios.
30 de agosto
Elementos de validez del contrato social
1. Capacidad: Una es la capacidad como persona jurídica y otra es la capacidad
de las personas naturales que conforman esa sociedad. Art.98CComercio
establece que la sociedad una vez constituida legalmente forma una persona
jurídica distinta de los socios individualmente considerados.
2. Consentimiento libre de vicios: Es la expresión de la voluntad de los
contratantes de participar en ese contrato de sociedad, ese consentimiento
recae sobre todas las estipulaciones que contiene el contrato. Puede existir
personas jurídicas que se adhieran a ese contrato, una empresa puede ser socia
de otra sociedad, puede participar como accionista de otra sociedad. Existen
dos sociedades, una es mayoritaria de la otra, aquí existe un control, esto se
llama imbricación. Las dos sociedades van a recibir los mayores dividendos la
una de la otra.
3. Ilicitud del objeto: Inc.3, Art.104CComercio establece que cuando las
prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa o que la actividad
social que desarrolle la empresa sea contraria a la ley o al orden público
tendrán una sanción. El objeto es la razón por la cual se desarrolló esa
sociedad, es la actividad económica mercantil, esta no puede ser contraria al
orden público.
Solamente son susceptibles de aporte aquellos bienes que estén dentro del
comercio, no se pueden aportar bienes con limitaciones de dominio (medida
cautelar, embargo, secuestro). El bien tiene que estar libre de vicios
4. Licitud de causa: Tiene relación con la ilicitud del objeto. La licitud de causa
es el móvil que induce a la celebración del contrato social, es la razón que
induce a los asociados a celebrar el contrato social. Esa motivación debe ser
siempre licita.
Requisitos de forma del contrato de sociedad
El contrato no está sometido a unas formalidades especiales en su forma para que sea
válido. Los elementos de validez del contrato se requieren para la personalidad
jurídica de la sociedad.
El incumplimiento de formalidades en el contrato de sociedad ocasiona que la
sociedad nazca bajo una modalidad imperfecta. Esa sociedad carece de personería
jurídica. Es la inscripción de la cámara de comercio que le da la oponibilidad ante
terceros. Hay requisitos de forma que se deben tener en cuenta como:
1. La escritura pública: la sociedad comercial se constituirá por escritura
pública. Registrar de manera mercantil da la publicidad, si se constituye por
medio de cámara de comercio, necesita escritura pública.
En las sociedades tradicionales que se constituyan y no se eleven a escritura
pública, queda como sociedad de hecho. Para la SAS, solamente basta con la
inscripción del documento privado y la constitución en la cámara de comercio,
no se requiere escritura pública. Sino se hace queda como sociedad de hecho.
El Art.110CC reúne bajo un solo precepto todas las estipulaciones contractuales
que deben incluirse en la escritura pública de constitución de una sociedad
tradicional. Debe contener la identificación de los interesados, es dar a conocer
la plena identificación de los asociados que van a participar del contrato social.
2. Tipo de sociedad: Num.2, Art.110CC, en la escritura pública debe expresarse el
tipo de sociedad y el nombre de esta porque con esto se puede identificar el
régimen jurídico que se le va a aplicar a esa sociedad. Sirve para identificar la
responsabilidad de los asociados.
3. Domicilio social: De aquí se define en donde los asociados están llamados a
ejercer los derechos que se derivan de su vinculación con la sociedad, es decir
donde se tienen que reunir, en que domicilio. Y donde la sociedad tiene
ubicada las oficinas de su administración.
4. Objeto social: Ord.4, Art.110CC, establece las sociedades clásicas debe detallar
de manera clara cuál es el objeto social, de ahí se establece cual es la capacidad
que va a tener la empresa.
5. Capital: el capital social constituye uno de los elementos esenciales del
contrato social de acuerdo con el Art.98CC
5 de septiembre
1. Reuniones de la asamblea o junta de socios: la voluntad de los asociados se
manifiesta a través de los órganos sociales. En los estatutos se debe establecer
cuál va a ser el modo de operación de ese máximo órgano social.
2. Balances y utilidades: Las personas lo asociación en los términos del Art.68
por la repartición de utilidades, en ese contrato este elemento es primordial
porque es el móvil determinante del riesgo inherente a la asociación
empresarial.
3. Duración: Ord.9 Art110, exige que se determine la duración detalladamente.
Ejemplo: la SAS permite que su duración sea indefinida.
4. Liquidación de la sociedad: El procedimiento liquidatario de las sociedades
está regulado de manera de imperativa en el CComercio, es decir que las partes
no pueden pactar cosas en la liquidación, se deben ceñir al proceso
liquidatario.
5. Diferencias entre los socios: Se puede pactar en el contrato de sociedad
mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos entre socios, por
ejemplo: se puede establecer una cláusula compromisoria donde se diga que el
conflicto entre los socios se va a solucionar ante un tribunal de arbitramento y
no en la jurisdicción ordinaria, esto hace que esos conflictos deban someterse
ante estos árbitros.
6 de septiembre
Estos requisitos los debe de tener la escritura.
Representación legal: En el contrato se debe establecer el representante legal, su
domicilio y las funciones que va a tener y las facultades. Para modificar las facultades
se debe hacer una reforma estatutaria, si se trata de un permiso se hace a través de un
acta que expide la asamblea general de asociados.
Revisoría fiscal: Según el 203CC es necesaria la presencia del revisor fiscal en las
anónimas, en las comanditas por acciones y las sucursales de compañías extranjeras.
En la SAS es obligatorio cuando el patrimonio ascienda a 5.000 salarios mínimos.
El revisor fiscal audita la gestión del representante legal y se asegura que el contador
debe mostrar siempre los balances financieros como son realmente.
Los revisores fiscales son nombrados por la asamblea general de accionistas por el
periodo de 1 año. Estos últimos rinden un informe anual de lo que hicieron los
contadores y los representantes legales.
Otros pactos - Art.110CC: Son aquellos otros pactos que las partes hacen y que están
de acuerdo con la Constitución y a la ley. Son esas otras cosas que hacen especiales
cada contrato o versión de los estatutos. En los otros pactos van las cláusulas
especiales que los empresarios se imaginan.
Pactos especiales sobre el derecho de preferencia: ejemplo, se establece que en la
sociedad no puedan entrar accionistas externos hasta 10 años de constituida.
Cuando se hacen otros pactos y se tratan de sociedades clásicas deben ser elevados a
escritura pública. La personería jurídica nace en las sociedades clásicas cuando se
hace la escritura pública.
27 de septiembre
Los aportes- Art.98CC: Es un elemento esencial. Consiste en la integración de un
fondo social y sin ese fondo no se concibe el desarrollo del objeto social de la
sociedad. El art.98CC determina la obligación de hacer un aporte en dinero, en
trabajo o en otros bienes que sean apreciables en dinero.
En virtud del Art.98 los que participan en ese contrato de sociedad contraen esa
obligación de aportar, es decir, de entregar una contraprestación a favor de la
sociedad.
Clasificación de los aportes
Es una clasificación sensible a favor de permitir la integración del capital social. Esa
forma de dar la contribución al capital social puede darse a partir de una contribución
de dar, hacer, o no hacer.
Dar: se hablan de aportes de capital.
Hacer: se habla de aportes industriales, porque se trata de cualquier
contraprestación que implique el trabajo personal del asociado a su vez.
Las contribuciones de industria se subdividen en:
Aportes con estimación anticipada de su valor
Aportes sin estimación anticipada de su valor
Las contribuciones de capital se subdividen en:
Aportes en dinero
Aportes en especie
Aportes de capital: Es una prestación de dar que el asociado asume respecto de la
sociedad, va a dar dinero o especie. Siempre es necesario que se especifique cual es la
naturaleza de la prestación, esa prestación siempre debe ser susceptible de valorarse
en dinero.
Como contraprestación a ese aporte el asociado recibe acciones, cuotas o partes de
interés.
Los aportes en capital pueden ser en:
Aportes en dinero: se da en la constitución de la sociedad y en los
aumentos de capital. Consiste en realizar una prestación de dar, esa
prestación se perfecciona con la entrega material del dinero en la fecha
convenida.
Aportes en especie: son todos los bienes corporales e incorporales que
sean diferentes al dinero, ejemplo: la marca. Se le debe agregar un valor.
Aporte de industria: El socio industrial se compromete a prestar su fuerza de trabajo
sus conocimientos técnicos, científicos, artísticos, de gestión de negocios, financieros,
comerciales, u otros que posea en beneficio de la actividad comercial que la sociedad
desea realizar. El aporte de industria se valora en dinero.
Pueden ser:
Aportes con estimación anticipada de su valor
Aportes sin estimación anticipada de su valor
La función que el socio realiza de socio de industria que recibe unas utilidades, esa
relación no puede confundirse con una relación laboral. Es una relación socio y
sociedad. Existe relación laboral cuando se es socio de industria y recibe un salario.
A menudo también se equipará ese aporte de industria con lo que se llama forma de
hacer las cosas (no-house) por ejemplo: cuando se vende una franquicia se está
entregando el uso y el goce, como también la forma que se tiene de hacer las cosas. La
forma de hacer las cosas es un aporte de dar.
El aporte de industria es ir y hacer las cosas (aporte de hacer) diferente a entregar la
forma que se tiene de hacer las cosas (aporte de dar)
Si falta el aporte, este último como elemento esencial del contrato, la sociedad se
considera no existente. La sanción a la falta de unos de los elementos esenciales del
contrato es la inexistencia.
Forma de entregar los aportes - Art.124CC: Los socios y accionistas, deberán
entregar sus aportes en el lugar, forma y época estipulados. Es decir que existe
autonomía contractual para definir el lugar y la forma como se pagan los aportes.
3 de octubre
Aumento del aporte- Art.123CC: Se establece un principio general donde se
establece que ningún asociado podrá ser obligado a aumentar su aporte si dicha
obligación no está estipulada expresamente en los estatutos.
Restitución del aporte: Consiste en devolver al asociado los bienes objeto del aporte
inicial, está situación la establece el Art.143CC. Para restituir el bien se debe hacer
solamente en 3 circunstancias:
1. La restitución puede darse durante la vigencia de la sociedad respecto de
bienes aportados en usufructo, en la forma y términos establecidos en el
contrato social para la devolución de esos bienes. Se transfiere el uso y el
goce del bien, durante el tiempo establecido en el contrato, terminado este,
se restituye el bien.
Esta hipótesis se da en el proceso liquidatario una vez se haya pagado el
pasivo externo, si queda algún remanente se le restituye al asociado en la
proporción de los aportes que él tenga.
Cuando se declara nulo el contrato por alguna circunstancia, se le tiene que
devolver al socio su aporte. Es nulo un contrato porque tiene causa y objeto
ilícito. Al que cometió los actos ilegales no se restituye, ese aporte se le
entrega a una actividad de beneficencia que opere en el domicilio de la
sociedad.
2. Reembolso del aporte: Se diferencia del concepto de restitución. La
restitución solo se presenta en los casos del Art.143CC y busca que al
asociado se le devuelvan los mismos bienes del aporte inicial, mientras que
con el reembolso se le devuelve al socio el valor de su aporte junto con
desvalorizaciones, es decir que se trata de una liquidación parcial de la
sociedad. Art.144CC establece que los asociados no podrán pedir el
reembolso parcial o total de sus acciones, a no ser que la sociedad ya este
disuelta y se haya liquidado o pagado el pasivo externo.
Cuando se ostenta la calidad de accionistas en una empresa, se recibe un conjunto de
derechos y obligaciones con la compañía que emitió las acciones.
Derechos de los accionistas o asociados
1. Derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General y a votar en
ellas. Art.379 Num1. Aplica para todas las sociedades
2. Derecho a participar en el reparto de utilidades. Art.379 Num2. Esta es la
motivación principal del contrato de sociedad. Para todas las sociedades.
3. Derecho a negociar libremente sus acciones: Si se está en la sociedad clasista se
debe mirar cómo se negocian las acciones. Se debe verificar en todos los casos
si hay derecho de preferencia. Si no se agota el derecho de preferencia es
ineficaz
4. Derecho a fiscalización individual: El accionista puede revisar de acuerdo con
el Art.447CC y 48 de la ley 222/95, los socios pueden inspeccionar con libertad
los libros de la sociedad, con 15 días antes a las reuniones donde se examinen
los estados financieros de fin de ejercicio. En la SAS son 5 días antes a ese día.
Este derecho aplica para todas las sociedades
5. Derecho a recibir la cuota de liquidación: aplica para todas las sociedades.
Después de pagar el pasivo externo, lo que quede para los socios.
6. Derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones: es distinta
cuando las acciones ya existen, si son de preferencia no obligan a otorgarla.
Solamente para las sociedades por acciones.
4 de octubre
7. Derecho de impugnación – Art.191CC: aplica para todas las sociedades, no
solamente para las sociedades por acción. Sino se está de acuerdo con una
decisión del máximo órgano social, se puede impugnar, el que lo puede hacer
es el socio ausente o el disidente (el que voto en contra de la decisión). Se
puede impugnar dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se tomó
la decisión, si es una decisión sujeta a registro los dos meses inicia a contar
desde el día que se realizó el registro en la cámara de comercio. Lo que se
impugna son las decisiones, no las actas. Para iniciar el proceso la única prueba
que se requiere es la copia del acta.
La impugnación es una demanda y se realiza en la jurisdicción ordinaria, se
tramita mediante proceso verbal que establece el CGP. El CGP le otorgó unas
facultades jurisdiccionales a la Super Sociedades. La Super a través de una
delegatura de procedimientos mercantiles también puede tramitar acciones de
impugnación, en virtud del Art.24, Num.5 CGP. La Super Sociedades también
es competente para conocer sobre la impugnación.
8. Derecho de retiro: aplica para todas las sociedades. Es la facultad que tiene el
accionista o el socio de retirarse de la sociedad cuando por alguna
circunstancia, se les desmejora su circunstancia dentro de la sociedad. Cuando
se le desmejora el estatus a uno de sus accionistas.
Utilidades y reservas
Utilidades: La participación en las sociedades es un elemento esencial y un derecho
que obtiene al hacer parte de la sociedad. Art.150CC: con este el legislador busca evitar
que en los estatutos se pacte que a los accionistas minoritarios no se le repartan
utilidades, esa norma sanciona con ineficacia todas las normas que priven de
utilidades a alguno de los asociados. Esas cláusulas que limiten la participación de
utilidades se tendrán por no escritas.
El accionista siempre tendrá derecho a que se le repartan las utilidades de acuerdo con
la proporción.
Reservas: Se realizan con el propósito de procurar la estabilidad financiera de la
sociedad o para protegerla del riesgo de ciertas contingencias. Se realizan reservas
obligatorios o voluntarias. El Art.87 del decreto 2649/93 define el concepto de reserva
y afirma que las reservas son para satisfacer una exigencia que se puede tener por los
estatutos o por una decisión del máximo órgano social.
Tipos de reserva
1. Legal: la apropiación de esta reserva es para las sociedades anónimas,
comanditarias por acciones, de responsabilidad limitada y las sucursales de
actividades extranjeras, los anteriores están obligados a tener esa reserva legal.
2. Reserva estatutaria: está prevista de forma expresa en los estatutos y en el
Art.453CC, este último establece que las reservas estatutarias son obligatorias
mientras no se supriman con una reforma estatutarias. Estás se puede eliminar
si se quitan de los estatutos.
3. Reservas ocasionales: El Num.1, Art.420CC establece que las ocasionales se
pueden provisionar para un periodo establecido.
4. Reserva para la readquisición de acciones: La sociedad al capitalizarse,
genera unas acciones adicionales que se les debe ofrecer primeramente a los
asociados y luego a terceros, en caso de que ninguno de los dos lo hagan, la
sociedad puede hacerlo por medio de las reservas realizada para ello.
Asambleas generales de accionistas y junta de socios.
Las empresas o las personas jurídicas desarrollan la capacidad por medio de sus
órganos o representantes. Existe un órgano de deliberación y decisión que es la
asamblea general de accionistas o junta de socios. La junta directiva es un órgano
orientador. El órgano de ejecución y representación legal que es el representante
legal o gerente. Y existe un órgano de fiscalización que es el revisor fiscal. Todos los
órganos anteriores se reúnen en diferentes tipos de reuniones.
Tipos de reuniones
1. Asamblea ordinaria: están definidas por dos situaciones: tiempo y temario.
Las temarias son reuniones obligatorias que toda empresa tiene que realizar
dentro de los primeros 3 meses de cada año, es decir dentro del 1 de enero y el
31 de marzo.
En cuanto al temario, las reuniones ordinarias tocan unos temas especiales que
establece el Código de Comercio en el Art.422.
2. Reuniones extraordinarias: No son obligatorias, no tienen un tiempo
determinado y tampoco un temario, se pueden realizar en cualquier día de la
época de año y son para tocar temas urgentes o para tomar decisiones rápidas y
necesarias que el giro ordinario de los negocios requiere para la sociedad. Es
posible realizar reuniones extraordinarias dentro de los 3 primeros meses del
año, pero eso no quiere decir que esas reuniones sean ordinarias y que la
sociedad deba prescindir de las reuniones ordinarias. Art.423CC.
Son reuniones que deparan el giro ordinario de la sociedad.
10 de octubre
3. Reuniones universales: son las reuniones en las que están todos los
accionistas el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, por eso no
requieren convocatoria debido a que están todos, se pueden reunir en
asamblea, deliberar y tomar decisiones. No se requiere que estén en el
domicilio social, puede ser en cualquier parte del mundo.
Las decisiones que se tomen si están todos los accionistas son plenamente
validas.
4. Reuniones de segunda convocatoria – Art.429CC: Cuando se cita a una
reunión y la reunión no puede realizarse por insuficiencia en el quorum, la
persona encargada en realizar la convocatoria debe de citar a una reunión de
segunda convocatoria. Esa nueva sesión debe celebrarse en un tiempo que no
puede ser inferior a 10 días hábiles, ni superior a 30, contados a partir de la
fecha de la reunión fallida.
Para las reuniones de segunda convocatoria se requiere:
Que se haya convocado en debida forma a la primera reunión.
Que en esa reunión los asociados no hayan podido deliberar por
insuficiencia de quorum.
Que se convoque adecuadamente a una nueva reunión que deberá
celebrarse inferior a 10 días hábiles, ni superior a 30.
5. Reuniones por derecho propio: Se celebran el primer día hábil del mes de
abril cuando por alguna razón no se convocó a la asamblea ordinaria dentro del
tiempo establecido, es decir dentro de los 3 primeros meses del año. Debe
hacerse el 1 de abril a las 10am.
6. Reuniones no presenciales: Estas permiten que los asociados se reúnan a
través de un medio tecnológico de comunicación sucesiva, está vigente a partir
de la ley 220/95.
7. Reuniones mixtas: Son aquellas en las cuales los asociados se pueden reunir
unos de manera virtual y otros presencialmente.
Los actos jurídicos pueden ser inexistentes, ineficaces, nulos o inoponibles:
Inexistencia: es inexistente porque le falta uno de los elementos
esenciales, debido a que es inexistente ese acto jurídico no vinculo a las
partes. La inexistencia opera de pleno derecho, no necesita ser declarada.
Ineficacia: Opera de pleno derecho. El Código de Comercio es el que
establece cuando un acto es ineficaz. Tiene como efecto que este no
produce efectos jurídicos. Se necesita en ciertas circunstancias que el juez
ratifique la ineficacia.
Nulidad: El acto es nulo cuando hay objeto o causa ilícita. La nulidad
debe ser declarada judicialmente, debido a que alcanzó a vincular a las
partes y a ejecutarse. El juez al declarar el acto nulo vuelve a las cosas a su
estado natural.
Oponibilidad: Es cuando el acto requiere de registro para ser oponible
ante terceros y ese acto no se registra. Por ejemplo: el cambio del
representante legal.
Convocatoria a las reuniones
Es la forma de darle noticia al socio o el asociado de que va a haber una reunión para
que él pueda prepararse para la misma y ejercer sus derechos. La convocatoria es un
elemento esencial para que se configure la deliberación. Si no hay convocatoria, las
personas no se pueden reunir. Art.186CC.
Las reuniones que no estén precedidas por una convocatoria serán meras reuniones
informales de socios, las decisiones que ahí se tomen serán ineficaces. Art.190CC.
El derecho a que sea convocado a las reuniones clásicas es irrenunciable, en la SAS se
puede renunciar a ese derecho. Ley 1258/2008, Art.21.
La citación es un acto jurídico debido a que es una expresión genuina de la voluntad
orientada a producir efectos jurídicos en el orden interno de la sociedad.
Según el concepto del Consejo de Estado en sentencia 1467 del 21 de septiembre del
1992, en la que se establece que esa convocatoria no debe ser tenida en cuenta como
un acto jurídico, debido a que las sociedades comerciales desarrollen actos de
comercio, no quiere decir que siempre esos actos de comercio constituyan siempre
obligaciones y contratos mercantiles como el caso de la convocatoria a una reunión.
Son obligaciones mercantiles las convocatorias. Según el docente si es un acto jurídico
de manera unilateral, debido a que vincula al que convoca, a los socios y a la sociedad
sin que se requiera una voluntad adicional y externa. Además, es un acto solemne
porque se requieren unos requisitos de forma, so pena de que el acto sea inexistente,
Art.898CC.
Requisitos de la convocatoria
1. Contenido: Debe contener unos elementos esenciales que son propios de su
naturaleza para no ser declarada inexistente.
Debe tener una fecha y hora de la reunión
Lugar de la reunión
En la citación debe establecerse el orden del día (para las reuniones
ordinarias no hay que colocar el orden del día, en las extraordinarias sí)
Medio de participación: si se asiste de forma presencial, virtual.
2. Forma de la convocatoria: La forma se fija en los estatutos, si nada se dice en
los estatutos se hace de acuerdo con lo que diga el código. La forma se refiere al
tiempo de antelación para el envío de las citaciones y si este es por correo u
otro medio que el socio tenga en los estatutos. Si se notificó mal, hay indebida
convocatoria y las decisiones que se tomen en esa reunión son ineficaces.
En el tiempo en el que se envía la citación no se puede tener en cuenta ni el día
que se envía la citación ni el día de la reunión. El tiempo es para que el socio
puede ejercer su derecho de inspección, que es el que le permite ir a la sociedad
y revisar los libros de la compañía. Si en la oficina de la sociedad se labora los
días sábado, esos días también cuentan cómo días hábiles.
Sino se calcula adecuadamente el termino, las decisiones de las asambleas
serán ineficaces. Si falta un requisito en la forma, la sanción es la inexistencia.
3. ¿Quiénes pueden citar? de acuerdo con el Art.181CC, convocan los
administradores, o sea, la junta directiva, el gerente, el revisor fiscal y la
entidad oficial que ejerza control permanente sobre la sociedad
(SuperSociedades)
Los encargados para convocar también deben hacerlo si se lo piden un grupo
de socios que representen por lo menos el 25% del capital social. Cuando el
representante legal genera un detrimento a la sociedad, o incumple sus
deberes, se puede iniciar una acción en contra del representante legal para
perseguir la remoción de este y que indemnice los daños que haya causado a la
sociedad con su propio patrimonio, este proceso se inicia en la Super
Sociedades, deben ser los socios que representen el 20% del capital social.
Art.25, ley 222.
Los accionistas no pueden convocar, solamente lo pueden hacer cuando se
unan el 25% y ordenen la citación.
11 de octubre
Quorum deliberatorio: Es el número de acciones que debe haber presente en la
reunión para poder poner una decisión en consideración. Las asambleas deliberan con
un numero plural de los socios que represente la mitad más una de las acciones
suscritas.
Estatutariamente los socios pueden establecer un quorum inferior donde se digan que
se pueden someter a consideración las decisiones con un porcentaje de acciones
inferior. Se puede decidir cuál es el porcentaje del quorum deliberatorio.
Quorum decisorio: Es el número de acciones que se requiere para tomar la decisión.
El máximo órgano social puede tomar la decisión con la mayoría de los votos
presentes. Se puede decidir cuál es el porcentaje del quorum decisorio, siempre y
cuando el Código no lo haya decidido.
Siempre la legalidad de las decisiones irá condicionada a los requisitos del Art.186CC
que deberían de contener las actas.
Actas: Tienen como finalidad ser el medio de prueba de esas decisiones que se
adoptan en esa reunión, es el único medio de prueba que queda de esa reunión. Las
actas son el medio de prueba por excelencia.
El acta si cumple los requisitos que la ley establece para su elaboración, será el medio
de prueba idóneo de las decisiones que se toman en las reuniones. Las actas no las
firman los accionistas, estas son elaboradas por el secretario de la reunión y el
presidente preside la reunión.
Una vez terminada la reunión se lee por parte del secretario, el sentido del acta, los
accionistas aprueban y el acta la firman el presidente y el secretario. El secretario tiene
30 días después de realizada la reunión para realizar el acta y para que el presidente la
firme.
El presidente y secretario tienen responsabilidad por lo que se dicen en las actas.
Impugnación de decisiones: No se impugnan las actas, lo que se impugnan son las
decisiones. Impugnan los socios ausentes, los disidentes (los que votaron que no y
conste en el acta) el administrador o gerente y el revisor fiscal como órgano de
fiscalización.
La impugnación se realiza dentro de los 2 meses siguientes al día en el que se tomó la
decisión, si la decisión es sometida a registro, los dos meses se cuentan a partir del día
que se registró la decisión.
La impugnación puede ser en la jurisdicción ordinario o en la Super Sociedades
mediante proceso verbal.
Figura del administrador
No todo el mundo es administrador, el Art.22 de la ley 222/95 establece quienes son
los administradores. Son administradores:
El representante legal o gerente
El liquidador, debido a que la sociedad en su fase de disolución y
liquidación debe tener un liquidador, ese liquidador es el encargado de
realizar todos los actos conducentes a esa liquidación. El liquidador es el
administrador cuando la sociedad está en liquidación.
El factor, es el interno de la empresa tenga funciones de administrador.
Ejemplo: el que este encargado de una sucursal de la empresa.
Los miembros de junta directiva. La JD direcciona el objeto social de las
mismas, estas responden como si fueran administradores.
Este régimen hace que en Colombia sea sumamente delicado ser gerente, miembro de
JD o administrador de una empresa. El art.23 de la ley 222 se establecen los deberes
del administrador, estos son subjetivos.
Los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. La culpa del
representante legal en tres casos:
1. Cuando se extralimita en sus funciones violando la ley o los estatutos
2. Cuando distribuyen utilidades violando la ley o los estatutos.
3. Cuando se haya estipulado cláusulas que tiendan a limitar o absolver las
limitaciones o responsabilidades de los administradores, las cuales serán
ineficaces.
Cuando ese administrador actúa por fuera de sus funciones y genera un perjuicio a la
sociedad, ella puede iniciar la acción social de la responsabilidad del art.25 de la ley
222. La sanción implica la remoción del administrador e indemnizar por los perjuicios
causados.
18 de octubre
Acción individual de responsabilidad: aplica cuando por acción u omisión del
administrador se causa un daño directo a los socios o accionistas.
Se realiza mediante procedimiento verbal ante la Super Sociedades y se reclama
entonces del representante legal el daño emergente y el lucro cesante que este hubiere
causado al accionista.
El tercero no tiene una acción directa con la sociedad. Si existe un daño a ese tercero
por parte del administrador contra ese tercero responde la sociedad y la sociedad
repetirá en contra de el administrador por haber violado el régimen de
responsabilidad.
Reformas estatutarias
Todo cambio en los estatutos son reformas estatutarias, son reformas estatutarias: el
cambio de nombre, cambio de la vigencia, cambio del objeto social, cambio de
domicilio e incrementar el capital.
Cambiar el representante legal no es una reforma estatutaria. Son reformas
estatutarias la transformación, la fusión y la escisión, son las reformas más
importantes debido a que cambian todo el esquema sobre la sociedad que se ejecuten.
Transformación: Una sociedad antes de su liquidación, es decir en cualquier
momento de la vida de la sociedad puede adoptar otra de las formas de las sociedades
comerciales mediante una reforma estatutaria. Art.167CC. La transformación tiene
como requisitos:
Se debe poner a ordenes de los asociados formulación de las bases de
transformación, este es el borrador de como va a quedar la sociedad
después de su transformación. Se debe hacer con 15 días de antelación a la
reunión en la que se va a tomar la decisión.
Si la sociedad es controlada por la Super Sociedades, se debe contar con la
autorización por parte de dicha entidad.
Insertar dentro de los documentos un balance general de la sociedad,
autorizado por un contador público.
Citación: como es una transformación que se va a realizar, en la citación debe
anunciarse el orden del día y debe realizarse con 15 días hábiles a la fecha de la
reunión, informando también en la citación el derecho de retiro.
Si estamos ante las sociedades del CComercio, si se citó en debida forma, y se
reunieron, la decisión debe tomarse con el 100% de las acciones, cuotas o partes de
interés, debe ser unánime. Finalmente se registra en la Cámara de Comercio.
Efectos de la transformación: La reforma no produce solución de continuidad
respecto a la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades ni
en su patrimonio. La sociedad sigue siendo la misma, no cambia el nombre, el NIT, ni
su patrimonio ni deudas.
El derecho de retiro aplica cuando hay detrimento en los derechos patrimoniales del
socio. Según los art.12,13,14 ley 22/95, este se aplica:
Cuando se disminuya los porcentajes de participación del socio en el
capital de la sociedad
Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de
interés.
Cuando se limite la negociabilidad de la acción.
Cuando la transformación le implique a los socios una mayor
responsabilidad
31 de octubre
Escisión: Es fraccionar una compañía, es como dividirla en varias sociedades, esas
sociedades escindidas conservan su existencia jurídica. Clases de escisiones:
1. Escisión sin disolución: En esta una sociedad sin disolverse transfiere una parte
de su patrimonio a otra sociedad o destina ese patrimonio a la creación de una
o varias sociedades.
2. Escisión con disolución: Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su
patrimonio en dos o más partes que se transfieren a varias sociedades que ya
existen o se van a creer.
Requisitos:
Si es una sociedad de las del CComercio, debe constar por escritura
pública. Esa escritura pública debe tener los estatutos de la nueva
sociedad o la reforma que se hizo a los estatutos de las sociedades
escindentes.
La escritura es otorgada únicamente por sus representantes legales
quienes deben protocolarizar los documentos ante notario. Y
posteriormente se debe registrarla en el registro mercantil.
Cuando se trate de una SAS, debe constar en el documento privado
Imbricación accionaria: Ocurre cuando existen dos empresas que tienen entre sí
cada una participación accionaria entre sí. Es cuando una empresa tiene participación
accionaria del 100% y la otra también, esto no está permitido en el derecho societario,
puede haber participaciones, pero no totales.
Fusión – Art.172CC: Es todo lo contrario a la escisión, en la fusión las sociedades se
unen. Se presenta fusión cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse
para ser absorbidas por otras o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquiere los derechos y las obligaciones de la
sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.
Clases de fusión:
1. Fusión por absorción: Es cuando una sociedad se extingue para transferir su
patrimonio a otra ya existente, esa ya existente subsiste como persona jurídica.
La extinción es la muerte de la sociedad.
2. Fusión por creación: Es cuando dos o más compañías se extinguen sin
liquidarse con el propósito de crear una nueva, los fundadores de esa nueva
sociedad son los socios de las compañías que se fusionó recibiendo el
patrimonio de esta.
Los socios de estas compañías entregan su patrimonio a la creación de la nueva
sociedad que va a tener como fundador a los accionistas de esa sociedad que
adquirió el patrimonio.
Requisitos de la fusión:
En la SAS documento privado a no ser que haya inmueble
Si es de las del CComercio, requiere escritura pública.
Si son sociedades vigiladas por la Super Sociedades debe existir la
aprobación oficial del avalúo de los bienes entregados en especie, si los
hay.
Se debe realizar el acta donde conste la aprobación del acuerdo de la
fusión
Debe adjuntarse los balances generales de las sociedades fusionadas
Todo debe ir al registro mercantil, es decir a la Cámara de Comercio.
1 de noviembre
Conflictos de interés: Art.23 Num.7, ley 222 trae los deberes de los administradores:
es un deber del representante legal o administrador abstenerse de participar ellos o a
través de apoderados en actividades que impliquen competencia (conductas desales,
sea que lo haga con ignorancia o con dolo) con la sociedad.
De acuerdo con el Art.22 de la ley 222 se consideran administradores el representante
legal o gerente, el liquidador, el factor (quien realiza funciones administrativas) los
miembros de junta directiva son administradores o quienes de acuerdo con los
estatutos ejerzan funciones de administrador. Los anteriores son llamados a cumplir
el articulo mencionado anteriormente.
El Art.23 de la ley 222, hace necesario que los administradores obren de buena fe,
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.
Buena fe: Es un principio de derecho que presume que las actuaciones de las
personas son legítimas, exceptas de fraude o de cualquier otro vicio.
Lealtad: Le permite al administrador realizar el objeto social de la empresa.
Con la lealtad el administrador evita caer en conductas como el conflicto de
interés.
Diligencia de un buen hombre de negocios: Es un principio subjetivo. Hace
relación a las actuaciones de los administradores en cuenta a esta debe
ejecutarse con la diligencia que tuviera un profesional, un comerciante sobre
sus propios asuntos de forma que su actividad siempre debe ser oportuna y
cuidadosa.
Actos de competencias: Son aquellos que implican una concurrencia entre el ente
societario y el administrador o un tercero en favor del cual el administrador tenga
vocación de actuar, toda vez que cada uno de ellos persigue la obtención de un mismo
resultado.
Un conflicto de interés existe cuando no es posible la satisfacción simultanea de dos
intereses, el radicado en cabeza del administrador y el de la sociedad, bien sea porque
el interés sea del primero o de un tercero. No debe tener una relación directa con el
interés.
El conflicto se configura cuando se nubla el juicio objetivo de eso que el administrador
está realizando. Cuando se configuren circunstancias que se consideren un verdadero
riesgo para el discernimiento del administrador. Ejemplo:
- Cuando el administrador de la sociedad en nombre de ella contrata con
parientes o sociedades representadas o controladas por sus parientes.
- Cuando el representante legal contrata con el mismo de manera directa.
- Cuando realiza negocios por una compañía representada por el mismo o
donde el es administrador.
- Cuando se concede créditos con dinero de la sociedad.
- Cuando celebra operaciones con persona natural o jurídica, con las cuales
tenga una relación de dependencia.
- Cuando se demanda a la sociedad
- Cuando gira títulos valores sobre la sociedad a su favor.
- Cuando realiza conciliaciones laborales a su favor también.
- Cuando lo realiza a través de una persona interpuesta
- Los ascendientes, hermanos, ya sean del administrador o del cónyuge del
administrador. Los cónyuges de los ascendientes, descendientes y de los
hermanos del administrador o del cónyuge de este.
- Los asociados del administrador en compañías que no tengan la calidad
de emisores de valores o en aquellas sociedades en las cuales dada su
dimensión el administrador conozca la identidad de sus consocios.
- Las personas con las cuales el administrador tenga una relación de
dependencia.
Frente a un conflicto de interés:
1. El administrador debe abstenerse de participar el o interpuesta persona con las
actividades que impliquen competencia con la sociedad.
2. Según el Art.23, ley 222, el administrador debe obtener la organización del
máximo órgano social.
La obtiene:
- Primero convocado a reunión a la asamblea general de accionistas o junta
de socios, señalando en el orden del día que la reunión es para autorizar la
realización de la actividad que le implique el conflicto de interés
- El administrador debe suministrar toda a la información relevante para la
toma de esa decisión.
- Si el administrador es socio de la sociedad, para la toma de decisión el
voto del administrador no cuenta para la toma de esa decisión.
Consecuencias de no abstenerse de participar en actos de competencia desleal
o conflicto de intereses: El ordenamiento jurídico contempla acciones judiciales de
responsabilidad que contempla la Super Sociedades a través de la delegatura de
procedimientos mercantiles.
El fundamento jurídico de dichas acciones se encuentra contemplado en los art.24,
Num.5 literal B del CGP, y art.23,25 ley 222/95.
En la demanda se solicita primeramente la remoción del administrador, la nulidad, y
la restitución de las cosas a su estado anterior.
8 de noviembre
Aumento de capital en la sociedad por acciones.
Las sociedades por acciones, la SAS, la SA y la comandita por acciones. En la
Sociedades por acciones, se experimentan los 3 estados de capital, el capital
autorizado, el capital suscrito y el capital pagado.
Existen diversas formas de aumentar ese capital social:
1. Con nuevos aportes: estos pueden ser de socios o de terceros con una
capitalización que la sociedad este ejecutando.
2. Una capitalización de las reservas, capitalizando utilidades, la revalorización
del patrimonio, los créditos y la prima en colocación de acciones.
Aumento de los estados de capital
El capital suscrito: se puede aumentar en cualquier tiempo de la sociedad, no
implica una reforma estatutaria, ese capital suscrito se aumenta con una certificación
de un contador que diga, cualquier era el capital anterior y cual es el capital con el
incremento. Esa certificación se radica en la cámara de comercio, y con ello se hace el
incremento del capital suscrito.
Capital autorizado: se puede aumentar en cualquier momento. En este si se requiere
una reforma estatutaria, debido que al incrementarse el capital autorizado se emiten
nuevas acciones. Al ser una reforma estatutaria debe ir avalado por la asamblea
general de accionistas.
La emisión de acciones va cerrando de a poco la brecha existente entre el capital
suscrito y el autorizado. Se va a llegar al punto donde esos dos capitales son iguales y
no habrá lugar para emitir nuevas acciones.
Al emitirse nuevas acciones, la sociedad tiene que generar el reglamento de
suscripción de acciones, este ultimo debe ir aprobado por la asamblea general de
accionistas. Este se configura como un contrato aleatorio a los estatutos que los
accionistas celebra, estas emisiones de acciones están enmarcadas al derecho de
preferencia del Art.378CC.
Art.384CC, define la suscripción de acciones como un contrato por el cual una
persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento
respectivo y a someterse a los estatutos. La compañía se obliga a reconocerle la calidad
de accionista y entregarle el titulo correspondiente.
Art.399CC, establece que a todo suscriptor deberá expedírsele por la sociedad el titulo
que justifique su calidad de accionista.
Reglamento de suscripción de acciones: contiene las posiciones sobre las cuales se
ofertan las acciones que la sociedad pretende colocar entre sus accionistas o entre
terceros. Estas son de libre estipulación, pero la ley establece unos requisitos mínimos
que ese reglamento debe contener, estos están en el Art.386CC:
Debe tener primero la calidad de acciones que se está ofreciendo.
La proporción y forma en que podrán suscribirse
Plazo de la oferta que no puede ser menor a 15 días, ni puede exceder de 3
meses
El precio que no puede ser inferior a valor nominal (el valor establecido en los
estatutos)
la ley estableció excepciones, por ejemplo: que las sociedades que estaban en
proceso de reestructuración podían colocar sus acciones por debajo del valor
nominal.
La ley de insolvencia trae en su Art.42 que la colocación de las acciones podrá
hacerse por un precio inferior al valor nominal en procesos de reestructuración
también.
Se establece como requisito adicional que el valor de las acciones a colocar
debía establecerse con base en procedimientos técnicos reconocidos, es decir
con base en estudios de peritos.
Deberá contener los plazos para el pago de las acciones.
Regla general: Art.376 y 397CC. Debe suscribirse no menos que el 50% del
capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada
acción de capital que se suscribe al darse a conocer el capital autorizado se
deberá indicar a la vez la cifra del capital suscrito y del pagado.
El pago del plazo se puede pagar por cuotas, al momento de suscribir la
sociedad se debe pagar la tercera parte de las acciones. El plazo para el pago de
las cuotas debe ser de un año.
El reglamento se debe establecer para las acciones no suscritas, en el acto de
constitución y las que se emita posteriormente.
El contrato de suscripción de acciones debe contener:
Debe establecer la cantidad de las acciones que se van a ofrecer. Esto se hace
para establecer el monto de las acciones.
La forma de pago de las acciones.
El derecho de preferencia se agota de forma definitiva haciendo una reforma
estatutaria, donde se establece que por acción estatutaria o por voluntad de la
asamblea, cuando se va a decidir que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho
de preferencia.
Para agotar transitoriamente el derecho de preferencia, la asamblea puede con el voto
del 70% de los accionistas presentes, decidir que una emisión de acciones en
especifico se haga sin el derecho de preferencia.