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Conceptos

1) El documento trata sobre temas de medicina forense, criminalística, procedimiento penal y autoridad. 2) La medicina forense analiza evidencia para resolver problemas legales, mientras que la criminalística reconstruye crímenes usando pruebas objetivas. 3) El procedimiento penal investiga delitos y lleva los casos a juicio para aplicar sanciones a los culpables.
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1) El documento trata sobre temas de medicina forense, criminalística, procedimiento penal y autoridad. 2) La medicina forense analiza evidencia para resolver problemas legales, mientras que la criminalística reconstruye crímenes usando pruebas objetivas. 3) El procedimiento penal investiga delitos y lleva los casos a juicio para aplicar sanciones a los culpables.
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QUE ES LA PRÁCTICA.

Es la aplicación o ejecución de reglas de los principios de una ciencia, de una técnica o de un arte a
un hecho real y concreto.
LA FUNCIÓN DE UN MÉDICO FORENSE
Un médico forense (también llamado médico legista), en este sentido, se encuentra adscrito de
manera oficial a un juzgado de instrucción, que le ordena el desarrollo de prácticas periciales en las
causas de su competencia que así lo requieran.
Los forenses, por lo tanto, aportan sus conocimientos sobre biología y medicina para resolver
problemas planteados por el derecho.
PSICOLOGÍA FORENSE
La ciencia dedicada a analizar las características de los procesos mentales y la forma en que estos
influyen en el comportamiento recibe el nombre de psicología. Forense, por su parte, es un adjetivo
que menciona lo vinculado al foro, en el sentido de un tribunal.
LABORES DE LA MEDICINA FORENSE
El trabajo del médico forense comienza con la observación del cadáver y del entorno en el cual se
produjo la muerte. Debe recoger cualquier elemento que considere indispensable para determinar
las causas y la hora del deceso. Otra de sus tareas es la necropsia, que consiste en explorar el cuerpo
en su exterior antes de comenzar a abrir sus cavidades. Se enfoca en la cavidad abdominal, en la
torácica y en la craneal, tomando muestras que luego remite a los laboratorios especializados, donde
son examinados en mayor profundidad.
QUE ES LA CRIMINALISTICA
La etimología de la criminalística remite al vocablo alemán kriminalistik. El concepto se emplea
para aludir a la disciplina que consiste en analizar los indicios de un crimen con el objetivo de
determinar la mayor cantidad de datos posibles acerca de cómo se produjo el hecho. Que consiste
en analizar los indicios de un crimen con el objetivo de determinar.
Lo que hace la criminalística es reconstruir lo sucedido mediante pruebas objetivas que luego deben
ser interpretadas. Por lo general se busca encontrar los indicios dejados por el culpable, ya sea en la
víctima o en la escena del crimen. La dactiloscopia, la hematología y la medicina forense son
algunas de las especialidades que forman parte de la criminalística.
Dactiloscopia
Una ciencia que permite estudiar, clasificar, archivar y recuperar las impresiones dactilares que se
encuentran en las falanges distales de los dedos humanos, con fines generalmente investigativos y
aplicada en casi todo el mundo desde hace mucho tiempo.
La dactiloscopia es una rama de la lofoscopia, la ciencia que se enfoca en el estudio de los diseños
de la superficie de la piel de las zonas dedicadas a la locomoción, la percepción del tacto y la
función prénsil, tanto del ser humano como del resto de los primates y algunos otros mamíferos,
como ser la ardilla común.
La hematología
Es una especialidad de la medicina interna dedicada a tratar a los pacientes de enfermedades de la
sangre. El campo de actuación de la hematología también incluye el diagnóstico y el estudio de la
sangre, el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea, ya sea en personas enfermas como sanas.
GRAFOSCOPIA
El concepto, sin embargo, suele utilizarse para nombrar a la disciplina que analiza la escritura
manuscrita a partir de técnicas que se sustentan en la observación de características morfológicas,
estructurales y de otro tipo.
DERECHO.
Es un vasto conjunto de reglas dirigidas a organizar las sociedades proyectándolas hacia la
convivencia pacífica; estas reglas pueden ser escritas o no pero de todos modos viven en la
conciencia del hombre y de los pueblos que tienden a perfeccionarse.
¿QUE ES EL PROCEDIMIENTO PENAL Y EL PROCESO PENAL?

Procedimiento.- Se deriva de la palabra procederé, cuya traducción significa traducir.


Puede ser la forma o el método de aplicación al objeto el cual dependerá su mutación de un estadio
a otro. También se le define como el conjunto de actividades y formas, regidas por el derecho
procesal penal, que se inicia desde que la autoridad pública ( MP ); interviene al tener conocimiento
de que se ha cometido un hecho tipificado en la ley penal como delito y lo investiga y persigue
prolongándose hasta su consignación o ejercicio de la acción penal.
Para tomas Jofre el procedimiento penal es una serie de actos solemnes mediante los cuales el juez
natural observando formas establecidas por la ley, conduce el delito y sus actores, a fin de que la
pena se aplique a los culpables.
Proceso Penal:
Se le define como conjunto de actos conforme a los cuales el juez, aplicando lo establecido en la ley
penal, resuelve el conflicto de intereses sometido a su conocimiento por el ministerio público
emitiendo o pronunciando una sentencia
¿QUE ES AUTORIDAD?
Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Potestad, facultad, legitimidad.
Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y
competencia en alguna materia.
¿QUE ES UN ACTO DE AUTORIDAD?
Es el conjunto de actos jurídicos sistematizados que están ligados entre sí, que se desarrollan en
diversas etapas, periodos, que son ejecutados por las partes ( autoridades y particulares); que están
previamente establecidos o regulados en la constitución , leyes o reglamentos federales o locales ;
para dictar una resolución.
Delito.- Acto u omisión que sancionan las leyes penales.
Elementos positivos del delito
Conducta.- Elementos subjetivos => Hacer o no hacer (acción, omisión o comisión por omisión).
Responsabilidad compartida.
* Tipicidad.- Encuadrar conducta en el tipo penal, en la ley.
* Antijuridicidad.- Contrario a la ley. Actualización de la conducta desplegada en el tipo penal.
Modo, tiempo y lugar. Delitos financieros: Ley de Instituciones de Crédito art. 104- 118.
* Culpable o culposa.- Pruebas documentales pueden ofrecerse antes del cierre de instrucción.-
Alegatos (ratificar conclusiones). Las copias simples se refuerzan con certificación.
* Punibilidad
* Culpabilidad
* Imputabilidad
Antecedentes => hipótesis =>Problema (duda) => Metodología => Conclusiones
Averiguación Previa. => Pre instrucción => Instrucción => 1a audiencia, 2a audiencia,
Audiencia de Alegatos y Ratificación de Conclusiones=> Sentencia => Apelación => Ejecución de
Sentencia.
1) Observaciones: Características físicas a simple vista.
2) Dictamen médico: de la persona que se pone a disposición (muy importante). Certificado médico.
A) Orden de aprehensión.- La ordena el Juez porque hay elementos suficientes de la existencia de
un delito y probable responsabilidad del aprehendido.
La puede emitir el MP porque no se encuentra el Juez en horas hábiles y por la lejanía en la
comunicación con el mismo. También la puede emitir un MP del fuero común cuando se trate de un
delito del fuero federal (competencia concurrente).
B) Orden de detención.- La emite el MP por el tipo de delito cometido, la gravedad y por el temor
fundado de que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Ejemplo: Fraudes millonarios,
abuso sexual, hostigamiento sexual, violación.
Art. 20 Const B.- Garantías del inculpado También la decretan las autoridades administrativas y
jueces del fuero civil por...
PROCEDIMIENTO, INICIO Y TERMINACIÓN.
El procedimiento penal es el conjunto de actividades y formas regidas por el derecho Procesal
Penal, que se inician desde que la autoridad publica interviene al tener conocimiento de que se ha
cometido un delito y lo investiga, y se prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia, donde se
obtiene la cabal definición de las relaciones de Derecho Penal.
Podemos definir el procedimiento penal como el conjunto de actividades reglamentadas por
preceptos previamente establecidos, que tienen por objeto determinar que hechos pueden ser
calificados como delito para, en su caso aplicar la sanción correspondiente.
La definición anterior nos entrega los siguientes elementos: a).- Un conjunto de actividades b).- Un
conjunto de preceptos, y c).- Una finalidad.
PROCESO, INICIO Y TERMINACIÓN.
El proceso esta constituido por actividades y formas y que el Derecho procesal penal, por las
normas que rigen el proceso. El proceso principia en el momento en que interviene el juez para
determinar la relación existente entre el Estado y el delincuente.
El proceso principia con el auto de formal prisión o sujeción a proceso y antes del mismo hay una
etapa que el autor que se comenta involucra indebidamente dentro del proceso.
1.3.- JUICIO, INICIO Y TERMINACIÓN.
PARTES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO.
a).- Periodo de preparación de la acción procesal.
b).- Periodo de preparación del proceso.
c).- Periodo del proceso.
AVERIGUACIÓN PREVIA.
Como fase del procedimiento penal, puede definirse la averiguación previa como la etapa
procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias
para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por
el ejercicio o abstención de la acción penal.
Expediente, es definible como el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el
órgano investigador tendientes a comprobar en su caso, los elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad y decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal.
El titular de la averiguación previa es el Ministerio Público; tal afirmación se desprende de lo
establecido en el artículo 21 Constitucional, que contiene la atribución del Ministerio Público de
averiguar, de investigar los delitos, evidentemente si el Ministerio Público tiene la atribución de
orden constitucional de averiguar los delitos y esta atribución la lleva a cabo mediante la
averiguación previa, la titularidad de la averiguación previa corresponde al Ministerio Público.
CONCEPTO DEL DELITO
Es el acto u omisión que sanciona las leyes penales.
El delito es: Instantáneo, Permanente o continuo y continuado.
I.- Instantáneo. Cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos
sus elementos, constitutivos.
II.- Permanentes o Continuo. Cuando la consumación se prolonga en el tiempo.
III.- Continuado. Cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se viola el
precepto legal.
Los delitos pueden ser:
I.- Intencionales o Dolosos. Cuando se causa un resultado querido o aceptado, o cuando el resultado
es consecuencia necesaria de la acción u omisión realizada.
II.- Imprudenciales o culposos. Cuando se causa el resultado por negligencia, improvisión,
impericia, falta de reflexión o de cuidado, así como también lo es en general todo acto u omisión en
que el infractor no haya buscado producir el daño sobrevenido.
III.-Preterintencionales. El que causa un daño que va más allá de su intención y que no ha sido
previsto, ni querido.
Autos de radicación con o sin detenido
El objeto de radicación ( llamado auto de inicio ) incoación o auto cabeza del procedimiento ) es el
que da inicio precisamente a la etapa de preparación del proceso o pre instrucción, la cual concluye
con el auto de término constitucional, ( el período de preparación del proceso o sea el segundo en
que hemos discutido el procedimiento penal para su estudio tiene por objeto recabar todos los
elementos que de acuerdo con la Ley sean indispensables para que pueda originarse el proceso
penal en sentido estricto, este período que sólo alcanza una duración constitucional de 72 horas se
inicia con el autos de radicación que recae a partir del momento que como resultado de la
averiguación previa se ejercita la acción penal y se consigna a la autoridad competente todo lo
actuado y al inculpado si se encuentra detenido o se solicita la orden de aprensión si no lo está y
concluye cuando se dicta el auto de formal prisión el de sujeción a proceso, o el de libertad por falta
de elementos para procesar.
En ésta etapa procedimental penal existen una serie de actuaciones por parte de la autoridadjudicial
como son: el estudio de la procedencia o no de los pedimentos que formula el M.P. que en el caso
de consignaciones sin detenido deberán ser de girar orden de aprensión o comparecencia según
corresponda, debiendo el juzgador aceptar o negar los pedimentos del órgano investigador.
En el caso de consignación con detenido la autoridad judicial deberá tomar la declaración
preparatoria al presunto responsable dentro del término de 48 horas contados a partir del momento
en que el indiciado ha sido puesto a su disposición y concluye ésta etapa con el auto de término
constitucional en un término no mayor de 72 horas contados al momento en que el indiciado haya
sido puesto a su disposición o por parte.
El auto de término constitucional puede ser con efectos de formal prisión, de sujeción a proceso o
de libertad por falta de elementos para procesar.
ACTO QUE DETERMINA LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN DEL INCULPADO.
ORDEN DE APRENSIÓN
La autoridad judicial solo debe dictar orden de aprehensión cuando se reúnen los siguientes
requisitos:
1.- Que exista una denuncia o querella.
2.- Que la denuncia o querella se refieran a un delito, sancionado con pena privativa de la libertad.
3.- Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito.
4.- Que la denuncia o querella este apoyada por datos que hagan probable la responsabilidad del
inculpado,
5.- Que lo pida el Ministerio Publico.
OBSEQUIO O NEGATIVA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LIBRAR ORDEN DE
APREHENSION O DE COMPARECENCIA.
Se necesita, para librar la orden de aprehensión, que el hecho este sancionado con pena privativa de
la libertad, ya que en primer lugar, el artículo 16 de la Constitución así lo determina y, en segundo,
solo procede la prisión preventiva, de acuerdo con el artículo 18 de la misma Ley, por delito que
merezca pena corporal.
DECLARACIÓN PREPARATORIA Y NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR.
La declaración preparatoria es el acto a través del cual comparece el procesado ante el órgano
jurisdiccional, con objeto de hacerle saber el hecho punible por el que el Ministerio Público ejercitó
acción penal en su contra, para que pueda llevar a cabo sus actos de defensa, y el juez resuelva la
situación jurídica del acusado, dentro del término de 72 horas que marca nuestra constitución.
La declaración preparatoria es una garantía constitucional para el acusado, pues el artículo 20 de
nuestra Carta Magna dispone que:
III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las 48 horas siguientes a su consignación a la
justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien
el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración
preparatoria;
Que es una denuncia?
Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o ilegalidad
de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes (lo que implica
la puesta en marcha de un mecanismo judicial) o de forma pública (sólo con valor testimonial).
La denuncia, por lo tanto, también puede ser la declaración y el documento en que se informa a la
autoridad de la comisión de una falta de o un delito. Podría decirse que la denuncia pone al tanto a
la autoridad sobre un ilícito y la obliga a movilizarse, primero para constatar que el delito exista y
luego para determinar responsabilidades y castigos.
Que es una querella?
La querella es una forma de denunciar un hecho delictivo (“notitia criminis”), mostrándose parte
acusadora desde el principio. La palabra querella según la RAE es “Acto por el que el fiscal o un
particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables
de un delito.” A diferencia de la denuncia, la querella se tiene que presentar a través de procurador
(con poder especial para interponer querella) y abogado.
La denuncia y la querella, comparten requisitos de forma y contenido, ambas pueden ser
presentadas de forma escrita u oral y deben contener la identificación del denunciante (con las
excepciones de ley), su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o
quiénes habrían cometido el hecho, así como de las personas que lo hayan presenciado o que
tuvieran noticia del mismo y todo cuanto le constare al denunciante.
Una vez interpuesta la denuncia, la querella o el requisito equivalente, inicia la etapa de
investigación, por lo que el Ministerio Público y la policía, estarán obligados a proceder sin
mayores requisitos, a la investigación de los hechos que fueron puestos en su conocimiento.
Es más que recomendable, que las víctimas del delito cuenten con un asesor jurídico, ya sea público
o privado, mismo que deberá tener los conocimientos propios a la materia penal, ya que será el
encargado de orientarlas, asesorarlas e intervenir legalmente en su representación durante el Proce
PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
Requisitos de Procebilidad penal
Por requisitos de procedibilidad en materia penal entendemos aquellos requisitos previos a la
iniciación de la participación del Ministerio Público en el procedimiento penal, por lo que si no se
solicita su intervención a través de tales requisitos, el Ministerio Público no podrá hacerlo por
iniciativa propia
Son: la querella, la denuncia, la excitativa y la autorización; además de la presunta responsabilidad,
razonablemente inferida de pruebas preliminares
CUESTIONARIO
Es el relato que hace cualquier persona de hechos posiblemente constitutivos de delito y es
suficiente para iniciar el procedimiento penal y fundamentalmente para el ejercicio de la acción
penal en delitos perseguibles de oficio.
Dentro de la preparación de la Acción Penal, en esta etapa, se procede a investigar el delito y
recoger las pruebas indispensables para que el Ministerio Público se encuentre en condiciones de
resolver si ejercita o no la Acción Penal, es en otros términos el medio preparatorio al ejercicio de la
Acción.
¿Cómo se inicia el ejercicio de la acción penal?
El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición
del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o
comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación."
¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la acción?
¿Qué dice el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por
querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad
máxima no exceda de tres años de prisión.
¿Qué dice el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
¿Qué debe acreditar el Ministerio Público para ejercitar acción penal?
Se parte de la base que el Ministerio Público al ejercitar la acción penal "consigna hechos" a la
autoridad judicial, y que es a ésta a la que corresponde clasificarlos y determinar qué delito
configuran para el desarrollo del proceso.
¿Cuándo ópera La prescripción del ejercicio de la acción penal?
El ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación
de libertad prevista en el tipo penal, contado desde que el delito es cometido. En ningún caso, el
ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco años.
¿Cuáles son las etapas de un proceso penal?
Conocer de manera general las tres etapas que conforman el proceso penal acusatorio: la etapa de
investigación, intermedia y la etapa de juicio oral.
¿Cuáles son las características de la acción penal?
La acción penal presenta caracteres específicos: OFICIALIDAD: El ejercicio de la acción es del
Poder Público, excepto cuando se trata de delitos de acción privada. PUBLICIDAD: Puede ejercerla
personas públicas, cuando se busca proteger a la sociedad en su conjunto; se ejercita en interés de
sus miembros
¿Cuáles son los elementos de la acción en derecho penal?
- La acción se define como aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el
mundo jurídico, en dicha acción debe de darse un movimiento por parte del sujeto, de esta manera,
la conducta de acción tiene tres elementos: a) movimiento; b) resultado; c) relación de causalidad.
¿Qué dice el artículo 251 del Código Penal de Procedimientos Penales?
Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No
requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del
lugar del hecho o del hallazgo;
¿Qué dice el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Artículo 268.
- Cuando, por cualquier motivo, no pudiere obtenerse la comparecencia de alguno de los que deban
ser careados, se practicará careo supletorio, leyéndose al presente la declaración del otro y
haciéndole notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él
¿Qué es la acción penal y quien la ejerce?
La acción penal es el instrumento en derecho que debe Ejercitarse para iniciar un proceso judicial
en la jurisdicción penal. Cuando una persona física o jurídica es víctima de un delito, mediante la
acción penal llevará ante el juez la situación para que juzgue los hechos.
¿Cuáles son los 7 elementos positivos del delito?
Entre los elementos positivos del delito tenemos: Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Y
entre los elementos negativos del delito: ausencia de acción, atipicidad, causas de justificación,
inculpabilidad.
¿Qué dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Artículo 221. Formas de inicio La investigación de los hechos que revistan características de un
delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija.
¿Qué dice el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Artículo 323.
Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su
prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba
para que proceda a tal cierre
¿Qué dice el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por
querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad
máxima no exceda de tres años de prisión
Artículo 9oBis CPPDF.- Desde el inicio de la Averiguación el Ministerio Público tendrá la
obligación de:
II. Recibir la declaración escrita o verbal por cualquier delito; o vía portal electrónico de la
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal únicamente por los delitos que se persigan por querella
y no sean considerados graves; e iniciar la averiguación del caso, en los términos de este código, de
conformidad con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia y eficacia;
DILIGENCIAS DE AVERIGUACION PREVIA CAPITULO I INICIACION DEL
PROCEDIMIENTO
Artículo 262.- Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo a las órdenes que
reciban de aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la averiguación de los delitos del orden
común de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos
siguientes: I. Cuando se trate de delitos en los que sólo se puede proceder por querella necesaria, si
no se ha presentado ésta, y II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.
Artículo 263.-
Sólo podrán perseguirse a petición de la parte ofendida, los siguientes delitos: I. Hostigamiento
sexual, estupro y privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales; II. Difamación y calumnia;
y III. Los demás que determine el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Artículo 264.-
Cuando para la persecución de los delitos sea necesaria la querella de parte ofendida, bastara que
ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los
términos de los artículos 275 y 276 de este Código. Se reputara parte ofendida por tener por
satisfecho el requisito de la querella necesaria, a la victima o titular del bien jurídico lesionado o
puesto en peligro por la conducta imputada al indiciado, y tratándose de incapaces, a los
ascendientes y a falta de estos, a los hermanos o a los que representen a aquéllos legalmente;
cuando la víctima por cualquier motivo no se pueda expresar, el legitimado para presentar la
querella serán las personas previstas por el artículo 45 del Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal. Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por apoderado
que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, sin que sea necesario
acuerdo previo o ratificación del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o
Accionistas ni poder especial para el caso concreto. Para las querellas presentadas por personas
físicas, será suficiente un poder semejante, salvo en los casos de rapto, estupro o adulterio en los
que sólo se tendrá por formulada directamente por alguna de las personas a que se refiere la parte
final del párrafo primero de este artículo. La Administración Pública del Distrito Federal podrá
actuar por conducto de personas autorizadas mediante acuerdo delegatorio emitido por la autoridad
competente. En los casos en los que el delito sea perseguible de oficio, no será necesario que el
menor se encuentre representado por alguna persona en términos del artículo 262 del mismo
Código. Cuando por la edad del menor no sea posible determinar el lugar, tiempo y circunstancias
de ejecución del hecho, pero su dicho se encuentre acreditado con cualquier otro elemento de
prueba que obre en autos, no será necesario que el menor acredite dichas circunstancias, sólo
cuando se encuentren acreditados el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad
en términos de los artículos 122 y 124 de éste Código
Artículo 276.- Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente, por escrito o vía portal
electrónico de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, se concretará en todo caso a describir
los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente y se hará en los términos
previstos para el ejercicio del derecho de petición. Cuando la denuncia o querella no reúna los
requisitos citados, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para que la
modifique ajustándose a ellos, así mismos, se informará al denunciante querellante dejando
constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realiza, sobre las penas en que
incurren los que declaran falsamente ante las autoridades, y sobre las modalidades del
procedimiento según se trate de delitos perseguibles de oficio o por querella. En el caso de que la
denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán constar en el acta que levantará el
funcionario que la reciba, recabando la firma o huella digital del denunciante o querellante. Cuando
se hagan por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que la presenta y su domicilio.
En el caso de querella por delito considerado no grave, se podrá formular vía portal electrónico de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y ésta hará saber al querellante, en un
termino de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que fue presentada la misma, el
día, hora y ante que agencia del Ministerio Publico, deberá acudir a ratificarla, o en caso le hará
saber si es necesario que se presente de inmediato ante el ministerio Público para la realización de
alguna diligencia o peritaje. Si no acudiere a ratificarla, se tendrá por no hecha, dejando a salvo el
derecho de interponer la querella nuevamente por cualquiera de los medios en que pueda
formularse. Cuando el denunciante o querellante haga publicar la denuncia o la querella, están
obligados a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicación, el
acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de la
cual se hubiere
CAPITULO I Iniciación del procedimiento CFPP
Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de
aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia.
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la
comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la
autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a
que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte
informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la
investigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes. I.-
Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no
se ha presentado. II.- Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado. Si el que
inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que
corresponda legalmente practicarla. Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u
otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público Federal actuará
según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la
autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente. Tratándose de
informaciones anónimas, el Ministerio Público ordenará a la Policía que investigue la veracidad de
los datos aportados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación previa correspondiente,
observándose además, lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

UNIDAD III
TERMINO CONSTITUCIONAL DE LAS 72 HORAS
Es la resolución por la que el Juez de Control, dentro del plazo constitucional (72 ó 144 horas),
determina la situación jurídica del imputado. Es decir, se decide si el imputado puede quedar en
libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen.
¿Qué es el término constitucional?
AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL Es la resolución que el juez tiene la obligación de dictar
dentro del término de 72 hrs., posteriores a las que se haya puesto a disposición al detenido y,
obviamente, previa la declaración preparatoria de dicho sujeto su fundamento esta en el Art. 19
Constitucional.
¿Qué es la duplicidad del término constitucional?
Ahora bien, la duplicidad del término constitucional es una prerrogativa exclusiva del imputado,
que tiene como finalidad que se aporten en su beneficio los datos idóneos para desvirtuar la
imputación formulada en su contra.
¿Cuál es el plazo para el cierre de la investigación complementaria?
El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado
por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo
o podrá agotar dicha
¿Cuánto tiempo puede durar una medida cautelar?
Conforme ley 26854, en los procesos de amparo se establece, en principio, un plazo máximo de
vigencia de tres meses para las medidas cautelares, que puede ser ampliado a petición de parte y
previa valoración del juez a seis meses cuando se cumplan con determinados requisitos, todo ello
bajo pena de nulidad.
¿Cuánto tiempo tiene el juez de control para dictar sentencia?
El Juez de Control hará llegar al Tribunal de enjuiciamiento competente, dentro de los cinco días
siguientes de haberse dictado, el Auto de Apertura a Juicio Oral, así también, pondrá a su
disposición los registros y al acusado (art. 347)
¿Cuáles son las formas de detención?
Flagrancia en delitos graves o no graves. ...
 Detención en flagrancia por delitos de querella. ...
 Detención en la práctica de un.
 Cuestiones de temporalidad. ...
 Flagrancia expresamente prevista en la ley. ...
 Cuasiflagrancia.
¿Cuáles son las 3 formas de detención?
a) Que cualquier persona la realice en estrictos casos de flagrancia en la comisión del delito.
b) Que provenga de autoridad judicial (orden de aprehensión).
c) Que provenga de autoridad administrativa (ministerio
público).
¿Qué dice el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Por su parte, el artículo 307 establece que la audiencia inicial tiene seis propósitos u objetivos:
Informar al imputado sus derechos constitucionales y legales. Realizar el control de legalidad de la
detención. Formular la imputación
¿Cuánto tiempo puede retener el Ministerio Público?
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas,
plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.
¿Qué sigue después de la vinculación a proceso?
El Ministerio Público luego de formular imputación en la audiencia inicial, solicitará al juez de
control la vinculación del imputado a proceso, si el imputado es vinculado a proceso inicia una
segunda fase de la investigación, esta segunda fase se conoce como investigación complementaria
que puede durar de dos hasta6 meses
Quién puede solicitar la duplicidad del término constitucional?
"'El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá duplicarse únicamente a petición del
indiciado o su defensor. "'Si el imputado no solicita la duplicidad del plazo constitucional, el Juez,
en su caso, citará a una audiencia en la que resolverá lo conducente.
¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para acusar?
De esta manera, la víctima podrá interponer su acusación particular propia en el lapso de treinta
(30) días calendarios consecutivos (similar al lapso mínimo previsto para el Ministerio Público en el
primer aparte del artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal) contados a partir desde la
oportunidad en que el
¿Cuánto tiempo tiene el MP para formular acusación?
quince días
III. Formular acusación. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el
artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor
público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
Etapas del proceso Penal
Denuncia o querella o por delitos cometidos en fragancia.
Investigación previa por parte del MP Art 21 CPEUM
Determinación del ejercicio o no ejercicio de la acción penal.
El proceso penal se divide en tres etapas:
Primera Etapa: De investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria.
Dentro de esta primera etapa se celebra la Audiencia Inicial que puede comenzar desde el control de
la detención para continuar con la Formulación de Imputación y culmina con la Vinculación a
proceso;
Segunda Etapa: Intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de
pruebas; y
Tercera Etapa: La de Juicio Oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las
pruebas y que concluye con la sentencia.
 ¿Cómo es la etapa de investigación?
Investigación inicial: Comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona
imputada queda a disposición del juez.
Denuncia o querella o por delitos cometidos en fragancia.
Investigación previa por parte del MP Art 21 CPEUM
Determinación del ejercicio o no ejercicio de la acción penal.
b) Investigación complementaria
Comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación.
En esta etapa se desarrolla la Audiencia Inicial que incluye el control de la detención, en caso de
flagrancia; la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. El Juez de
Control analiza la información, sujeta al Imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio
Público y a la Defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se recabarán
los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que,
en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación.
Corresponde al Ministerio Público solicitar, en la Audiencia Inicial, las medidas cautelares que sean
necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de prueba recabados en
la investigación.
 ¿Cómo es la etapa intermedia o de preparación a juicio? Tiene por objeto el ofrecimiento y
admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán
materia del Juicio Oral.
Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el
Ministerio Público como la Defensa presentarán sus pruebas ante el Juez de Control y él aprobará
las que puedan llevarse a la siguiente fase.
 ¿Cómo es la etapa del Juicio Oral?
a) Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la
acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación,
publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad.
El Juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el
Tribunal de Juicio Oral.
En esta etapa:
El Juez de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al Ministerio Público,
Se desahogan las pruebas,
Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes,
Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el
Imputado es inocente o culpable. 
b) Ejecución de sanción
En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviara copia de la sentencia que
haya quedado firme al Juez de Ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que
intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. 
LA INSTRUCCIÓN
Instrucción es un término con origen en el latín instructĭo que hace referencia a la acción de instruir
(enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo). La instrucción es
el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo.
¿Qué es la instrucción en materia penal?
Etapa del proceso penal en la que se investiga un hecho para determinar si existen pruebas para
llevar a la persona sospechosa a juicio oral o dejarla libre.
¿Qué es la etapa de la instrucción?
El proceso se forma con la instrucción, que es la etapa del procedimiento penal mexicano en la que
se realizan, frente al juez, todos los actos de prueba a cargo de las partes. El procedimiento penal se
sustenta en un sistema probatorio: la verdad frente al juez no se descubre, se prueba
¿Qué hace el juez de instrucción?
Un juzgado de instrucción es una autoridad judicial que se encarga entre otras cosas, de llevar a
cabo la investigación previa a un juicio en casos criminales. Es el lugar donde se admite a trámite la
querella o denuncia presentada y se emite la correspondiente orden de procesamiento o se sobresee
el caso.
¿Cuándo finaliza la instruccion?
El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo
máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento
abreviado, la resolución que proceda.”
¿Que se puede presentar en la fase de instrucción?
Fase de instrucción o sumario: es una fase de investigación dirigida al esclarecimiento de los
hechos, la identificación de los presuntos autores y su procesamiento, entendiendo por tal el
conjunto de actuaciones encaminadas a concretar la acusación y dirigirla contra una persona
concreta
¿Cómo se hace el ofrecimiento de pruebas?
El Juez, al admitir las pruebas ofrecidas procederá a la recepción y desahogo de ellas en forma oral.
La recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de
admisión, señalándose al efecto el día y la hora teniendo en consideración el tiempo para su
preparación
¿Qué es el ofrecimiento y admision de pruebas?
1) Ofrecimiento de pruebas de las partes: el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos
controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de
su contraparte, y aquél a su vez podrá objetar las del demandado.
¿Cuándo se debe realizar el ofrecimiento de las pruebas?
Por lo que se propone, que sea reformada la Ley Civil Adjetiva en su artículo 395 para quedar
redactado del modo siguiente "El término ordinario de prueba, será de veinticinco días, y se deberá
señalar audiencia de ofrecimiento de prueba dentro de los cinco primeros días de dicho plazo"
¿Cómo se da un ofrecimiento de pruebas en un juicio oral?
Ofrecimiento de pruebas en la etapa intermedia
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la presentación de una constancia expedida por
el secretario del H. ...
2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Que se encuentran en autos, se deben de considerar las
cartas de buena conducta.
3. TESTIMONIAL DE DESCARGO. ...
4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
¿Qué artículo habla del ofrecimiento de pruebas?
Artículo 778
Las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto para cada uno de los procedimientos
regulados por esta Ley. Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, podrán ofrecerse hasta
antes de emitir sentencia, dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento de los
mismos.
¿Cuáles son las etapas de la prueba?
Fase de producción u obtención de la prueba
 Averiguación o investigación de la prueba. ...
 Aseguramiento o defensa de la prueba. ...
 Proposición y presentación de la prueba. ...
 Admisión y ordenación de la prueba. ...
 Recepción o práctica de prueba.
¿Cuántos días tienen las partes en un juicio para ofrecer sus pruebas?
ARTICULO 172.
La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promoverla dentro de los quince primeros días
del término ordinario o del extraordinario, en su caso
¿Quién es el oferente de la prueba?
--- Esto es así, partiendo de la base de que el oferente de la prueba es el primer interesado en la
prosecución del procedimiento, pues a través de sus medios de convicción pretende defender sus
intereses y justificar sus excepciones, de ahí que al no acudir al desahogo de su medio de
convicción, tal conducta evidencia
¿Cómo se incorpora una prueba en materia penal?
“Artículo 383. Incorporación de prueba Los documentos, objetos y otros elementos de convicción,
previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a
los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
¿Cuál es la finalidad de la prueba?
El fin de la prueba no es otro que llegar a convencer al Juez de que las afirmaciones que las partes
hicieron en el proceso son acordes con la realidad, que sucedieron realmente, que el Juez tenga un
firme convencimiento de que el fallo que esta por dictar lo hace en base a la realidad.
¿Cuáles son los elementos de la prueba?
 Por Elemento de Prueba, se entiende: “Todo dato objetivo que se incorpora legalmente al
proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la
imputación delictiva” (extremos fácticos).
¿Qué sucede si los testigos no se presentan a declarar?
Asimismo, los testigos tienen obligación de decir la verdad en su declaración, dado que el hecho de
no hacerlo podría ser constitutivo de un delito de falso testimonio castigado con penas de prisión de
seis meses a dos años y multa de tres a seis meses o, incluso, pena de prisión de uno a tres años y
multa de seis a .
¿Qué pasa si la parte acusadora no se presenta a declarar en el juicio?
Si no se presentan cargos, el acusado queda en libertad. En este punto, la persona acusada pasa por
ambos, la etapa policial y la etapa judicial inicial del sistema de justicia penal
¿Cómo saber si hay un detenido? Ingresa al portal
[Link] [Link]/, para localizar a la persona detenida, ingresa (a) el
nombre y la fecha de nacimiento o (b) la Clave Única de Registro de Población (CURP).
¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para consignar sin detenido?
El artículo 226 del mismo ordenamiento establecía que el aprehendido fuera puesto a disposición de
su juez antes de 24 horas; literalmente tal precepto dice: "En todo caso de aprehensión, el
aprehendido deberá ser consignado antes de 24 horas a la autoridad competente para averiguar el
delito."
¿Cuánto tiempo puedes estar detenido?
El plazo máxima de detención es de 72 horas y por norma general debes ser puesto a disposición
judicial en ese plazo. Si este plazo, por la investigación tiene que ser ampliado debe serlo por el
Juez de instrucción nunca por la propia policía. Lo normal es que un detención se prolongue 24
horas pudiendo ser menos
CPPCDMX

Artículo 269.- Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el


Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: I. Se hará constar la hora,
fecha y lugar de la detención así como, en su caso el nombre y cargo de quien la haya ordenado y
ejecutado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad diversa al Ministerio
Público, se asentará o se agregará en su caso, información circunstanciada suscrita por quien la
haya realizado o recibido al detenido; II. Se le hará saber de la imputación que exista en su contra
y el nombre del denunciante, acusador o querellante; III. Será informado de los derechos que en
averiguación previa consigna en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dichos derechos, son: a) No declarar si así lo desea; b) Que debe tener una defensa adecuada por
sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se
le designará desde luego un defensor de oficio;

c) Ser asistido por su defensor cuando declare; d) Que su defensor comparezca en todos los actos
de desahogo de pruebas dentro de la averiguación previa, y éste tendrá obligación de hacerlo
cuantas veces se le requiera; e) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y
que consten en la averiguación previa, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la
oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el acta de averiguación previa; f) Que se
le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán en cuenta para
dictar la resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario para su desahogo, siempre
que no se traduzca en dilación de la averiguación previa y las personas cuyos testimonios ofrezcan
se encuentren presentes en la oficina del Ministerio Público. Cuando no sea posible el desahogo
de pruebas, ofrecidas por el inculpado y su defensor, el juzgador resolverá en su oportunidad,
sobre la admisión y práctica de las mismas; y g) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite,
su libertad provisional bajo caución conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la
Constitución Federal, y en los términos de los artículos 556 y 556 Bis de este Código. Para los
efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que
solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o personalmente si se
hallaren presentes; IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no
entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos
a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se comunicará de
inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda; y V. Se le hará saber de los
servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el
Distrito Federal para la solución de sus controversias. De la información al indiciado sobre los
derechos antes mencionados, se dejará constancia en el acta de averiguación previa. En todo caso
se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención.

Artículo 286 Bis.- Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que
se han reunido los requisitos previos que en su caso exijan la ley y que se ha acreditado la
existencia del cuerpo del delito la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público
ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda. El juzgado ante el cual se
ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más trámite le abrirá expediente en el
que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las
diligencias que resulten procedentes. Si la consignación es con detenido deberá inmediatamente
ratificar la detención, si ésta fuere constitucional, en caso contrario decretará la libertad con las
reservas de ley. Si durante el plazo de tres días, contados a partir del en que se haya hecho la
consignación sin detenido, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el Ministerio Público
podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior que corresponda. El juez ordenará
o negará la aprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio Público por el delito que
aparezca comprobado, dentro de los diez días contados a partir de la fecha en que se haya
acordado la radicación. Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos, el Ministerio
Público procederá en los términos previstos en el párrafo anterior. Tratándose de consignación sin
detenido por delito grave o delincuencia organizada, inmediatamente debe radicarse el asunto, y
dentro de los seis días siguientes la autoridad resolverá sobre el pedimento de la orden de
aprehensión. Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos el Ministerio Público
procederá en los términos previstos en el cuarto párrafo de este artículo

¿Qué dice el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales?


Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de
control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La
inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II

CFPP

Artículo 1o.- El presente Código comprende los siguientes procedimientos: I.- El de averiguación
previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para
que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; II.- El de preinstrucción, en
que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de
éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su
caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; III.- El de instrucción, que abarca las
diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del
delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la
responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste; IV.- El de primera instancia, durante el cual el
Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste valora
las pruebas y pronuncia sentencia definitiva; V.- El de segunda instancia ante el tribunal de
apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; VI.- El de
ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los
tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas; VII.- Los relativos a inimputables, a
menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado con los hechos
objeto de ellos, sea como autor o participe, testigo, víctima u ofendido, o con cualquier otro
carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia o deficiencia de
razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que legítimamente puedan
corresponderles.

¿Qué significa librar una orden de aprehensión ?


Actualmente, la orden de aprehensión tiene como finalidad hacer comparecer al inculpado ante el
juzgador ante quien se radicó la causa, distinguiéndose que éste tiene como consecuencia que, la
prisión preventiva que se genera con ese acto, subsista cuando el delito es grave (atendiendo al
catálogo que la ley penal.
¿Quién es el único que puede librar orden de aprehensión ? únicamente la autoridad judicial resulta
competente para ordenar la detención o la aprehensión de un gobernado, puede ordenar la detención
de una persona.
¿Cuánto tiempo tiene el juez para resolver una orden de aprehensión? veinticuatro horas
El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya
recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia
exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la
debida secrecía y se pronunciará sobre

Artículo 132.- Para que un juez pueda librar orden de aprehensión, se requiere: I. Que el Ministerio
Público la haya solicitado; y II. Que se reúnan los requisitos fijados por el artículo 16 de la
Constitución FederaL

Artículo 133.- En todos aquellos casos en que el delito no dé lugar a aprehensión, a pedimento del
Ministerio Público, se librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su
declaración preparatoria, siempre que estén acreditados el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del inculpado. La orden de comparecencia, se notificará al indiciado, a través del
Ministerio Público, señalando hora y fecha para que se presente ante el Órgano Jurisdiccional a
rendir su declaración preparatoria, conteniendo el respectivo apercibimiento para que en caso de
no comparecer, le sean aplicados los medios de apremio a que se refiere este Código. Las órdenes
de comparecencia y las de aprehensión se librarán por el delito que aparezca comprobado,
tomando en cuenta sólo los hechos materia de la consignación, considerando el cuerpo del delito
y la probable responsabilidad, aún cuando con ello se modifique la clasificación. Se entregarán al
Ministerio Público, quien las ejecutará por conducto de la policía bajo su autoridad y mando
inmediato. Las órdenes de arresto se entregarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal. Las órdenes de arresto se entregarán a los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad
Pública. Las órdenes de comparecencia se entregarán al Ministerio Público, quien las notificará por
conducto de los servidores públicos que al efecto disponga la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal. Las órdenes de aprehensión se entregarán al Ministerio Público, quien las
ejecutará por conducto de la policía judicial.

Artículo 286 Bis Parrafo V


El juez ordenará o negará la aprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio Público por
el delito que aparezca comprobado, dentro de los diez días contados a partir de la fecha en que se
haya acordado la radicación. Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos, el
Ministerio Público procederá en los términos previstos en el párrafo anterior.

QUE ES LA DECLARACIÓN PREPARATORIA?

La declaración preparatoria es el acto procesal de mayor significación en el curso del proceso y


tiene por objeto ilustrar al juez para que determine la situación jurídica que ha de guardar el
inculpado. Ya que después del término de setenta y dos horas capacitando a este para que
obtenga exacto conocimiento de los cargos que existen en su contra y esté en condiciones de
contestarlos y de prepara su defensa

El tema de la declaración preparatoria es muy importante, ya que es una de los actos procesales
primordiales en nuestro derecho penal, porque es aquí donde inicia materialmente la defensa del
inculpado, y donde conocen a detalle por parte del inculpado las circunscribas sobre las que recae
el hecho delictivo como son: se le hace del conocimiento al inculpado quien lo acusa, de que se le
acusa, porque se le acusa y cuáles son sus derechos fundamentales en el proceso, con la finalidad
de que conozca bien el hecho punible y a su vez lo pueda defenderse o contestar al cargo que se le
imputa.

Por su parte, el maestro González Bustamante menciona que la declaración preparatoria se rinde,
por lo general, después del auto de radicación y consiste en que la persona a quien se imputa un
delito comparece por primera vez ante un juez a explicar los móviles de su conducta, sea en su
aspecto de inculpación o en los aspectos de atenuación o exculpación. Por su importancia
conviene a estudiarla como garantía constitucional o como acto jurídico procesal.

La declaración preparatoria es una especie del genero de las declaraciones corresponde a un fin.
Ese fin es entendido como un medio de defensa a la cual todo inculpado tiene derecho o como un
medio de prueba, ya que puede asumir un carácter de confesión si el inculpado reconoce los
hechos que le imputan como hechos propios.

Derivado de lo anterior se aprecia que la declaración preparatoria se encuentra interrelacionada


con el derecho de audiencia y el derecho de defensa

Declaración preparatoria. Lugar en que se recibirá

153.- La declaración preparatoria se recibirá en local al que tenga acceso el público, sin que
puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación a los hechos que se
averigüen. Procedimiento para la rendición de la declaración preparatoria

154.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se
incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y
si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales.
Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.
Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le hará saber el derecho que
tiene de ser asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su lengua y
cultura, términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad provisional bajo caución, se le hará nuevamente


conocedor de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 399 de este Código.

A continuación se le hará saber en que consiste la denuncia o querella,

Así como los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren

En su contra, se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de Que así lo deseen, se les


examinará sobre los hechos consignados. Si el inculpado decide no declarar, el juez respetará su
voluntad dejando Constancia de ello en el expediente.

¿Qué terminó tiene el juez para tomar la declaración preparatoria ?


Si ratifica la detención se inicia el termino de 48 horas para que presente su declaración preparatoria
y 72 horas para que el juez determine su situación.
¿Que se entiende por Emplazamiento ?
¿Qué es un emplazamiento ?
El emplazamiento es el mecanismo a través del cual se le notifica a las partes demandadas de que
hay un proceso en su contra. La parte demandada tiene derecho a un debido proceso de ley. Por
esto, es importante que conozca que hay un proceso legal en su contra.
¿Cuándo se da el emplazamiento?
Habitualmente el emplazamiento se produce cuando alguien presenta una demanda y el juez debe
notificar al demandado para que pueda comparecer personalmente y defenderse. Un emplazamiento
judicial es una orden de un juez o un tribunal.
¿Qué es el emplazamiento y la notificación?
Una notificación, por medio de la cual se hace saber al demandado que se ha presentado una
demanda en su contra y que esta ha sido admitida por el juez.. 2. Un emplazamiento, en sentido
estricto, el cual otorga al demandado un plazo para que conteste la demanda”
Artículo 115. Designación de Defensor
El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que
deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste o ante la
omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda.
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR.
El auto de libertad por falta de elementos para procesar tiene lugar cuando durante la instrucción no
se han recabado pruebas suficientes para comprobar la existencia del cuerpo del delito, o la presunta
responsabilidad del acusado, y no impedirá que posteriormente y con nuevos datos, se proceda en
contra del inculpado
Este mandato de libertad debe producirse dentro del plazo improrrogable de setenta y dos horas
contadas a partir de la consignación del inculpado ante el juez de la causa por parte del Ministerio
Público (Ministerio Público), al no reunirse los elementos probatorios que justifiquen la existencia
del cuerpo del delito y la presenta responsabilidad del procesado, que son los fundamentos de los
referidos autos de formal prisión o de sujeción al proceso, todo ello como consecuencia ineludible
de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución.
Auto de formal prisión
Se conoce lo que es auto de formal prisión a una resolución judicial que se dicta dentro del plazo
constitucional de setenta y dos horas, en algunos países o bien, antes de ciento cuarenta y cuatro
horas en el caso de que se prorrogue el término, a partir del momento en que algún detenido sea
puesto a disposición de un Juez, con la finalidad de justificar su detención.
Causas para emitir auto de formal prisión
Se establece lo que es auto de formal prisión siempre y cuando de lo actuado aparezcan acreditados
los siguientes requisitos:
•Que se haya recibido declaración preparatoria del inculpado, en la forma y con los requisitos
legales, o bien, que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar.
•Que esté comprobado el cuerpo del delito y que éste tenga señalada sanción privativa de libertad.
Que esté demostrado la probable responsabilidad del inculpado.
•Que no esté plenamente comprobado a favor del inculpado alguna circunstancia excluyente de
responsabilidad, o que extinga la acción penal.
Lugar tiempo y tipo de ejecución
En lo que es auto de formal prisión, se debe expresar el delito que se atribuya al procesado; el lugar,
tiempo y circunstancia de ejecución, así como los datos recabados durante la averiguación previa
efectuada por el Ministerio Público, los cuales deben ser bastantes para comprobar la existencia del
delito y hacer probable su responsabilidad en la comisión.
Debe aclararse que el dictado de un auto de formal prisión no significa que necesariamente el
inculpado habrá de permanecer recluido en prisión preventiva, esto es, durante la tramitación del
juicio, ya que puede gozar de la libertad provisional bajo caución, en los casos previstos por la ley.
Autos de formal prisión. al prisión.
a) Autos de formal prisión.
Este mismo ordenamiento, así como los códigos locales distinguen entre el auto de formal prisión,
que se dicta cuando el delito que se imputa al acusado se sanciona con pena privativa de libertad, y
el auto de sujeción a proceso, emitido cuando la pena prevista sea alternativa o no sea privativa de
libertad.
b) Auto de sujeción a proceso
Determinación que emite el Juez de Control en el cual se indica la probabilidad de que se haya
cometido un delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, por
lo que se le debe sujetar a un proceso penal.
Articulo 314 y 315 del CNPP

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación


El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los
datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de
delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra
personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el
desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la
audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo reformado DOF 17-
06-2016

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará


con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo
de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos
del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas
para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la
hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la
víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del
imputado a proceso. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 En casos de extrema complejidad, el Juez
de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la
situación jurídica del imputado.

LA INSTRUCCIÓN
Etapa del proceso penal en la que se investiga un hecho para determinar si existen pruebas para
llevar a la persona sospechosa a juicio oral o dejarla libre.
¿Qué es la etapa de la instrucción?
El proceso se forma con la instrucción, que es la etapa del procedimiento penal mexicano en la que
se realizan, frente al juez, todos los actos de prueba a cargo de las partes. El procedimiento penal se
sustenta en un sistema probatorio: la verdad frente al juez no se descubre, se prueba
¿Qué hace el juez de instrucción?
Un juzgado de instrucción es una autoridad judicial que se encarga entre otras cosas, de llevar a
cabo la investigación previa a un juicio en casos criminales. Es el lugar donde se admite a trámite la
querella o denuncia presentada y se emite la correspondiente orden de procesamiento o se sobresee
el caso.
¿Cuándo finaliza la instruccion?
El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo
máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento
abreviado, la resolución que proceda.”
¿Quién es el instructor en un proceso penal? QUINTO: El Instructor Penal emplea y evalúa los
resultados de la aplicación de las Técnicas Especiales de Investigación; valora la necesidad y
pertinencia de su diligencia, y la correspondencia de fuerzas y medios a emplear.
Fase de instrucción o sumario: es una fase de investigación dirigida al esclarecimiento de los
hechos, la identificación de los presuntos autores y su procesamiento, entendiendo por tal el
conjunto de actuaciones encaminadas a concretar la acusación y dirigirla contra una persona
concreta
¿Cómo se hace el ofrecimiento de pruebas?
El Juez, al admitir las pruebas ofrecidas procederá a la recepción y desahogo de ellas en forma oral.
La recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de
admisión, señalándose al efecto el día y la hora teniendo en consideración el tiempo para su
preparación
¿Qué es el ofrecimiento y admision de pruebas?
1) Ofrecimiento de pruebas de las partes: el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los
hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá
objetar las de su contraparte, y aquél a su vez podrá objetar las del demandado.
¿Cómo se da un ofrecimiento de pruebas en un juicio oral?
Ofrecimiento de pruebas en la etapa intermedia
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la presentación de una constancia expedida por
el secretario del H. ...
2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Que se encuentran en autos, se deben de considerar las cartas
de buena conducta.
3. TESTIMONIAL DE DESCARGO. ...
4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
¿Cuáles son las etapas de la prueba?
Fase de producción u obtención de la prueba
 Averiguación o investigación de la prueba. ...
 Aseguramiento o defensa de la prueba. ...
 Proposición y presentación de la prueba. ...
 Admisión y ordenación de la prueba. ...
 Recepción o práctica de prueba.
¿Cuántos días tienen las partes en un juicio para ofrecer sus pruebas?
ARTICULO 172.
La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promoverla dentro de los quince primeros días
del término ordinario o del extraordinario, en su caso
¿Quién es el oferente de la prueba?
--- Esto es así, partiendo de la base de que el oferente de la prueba es el primer interesado en la
prosecución del procedimiento, pues a través de sus medios de convicción pretende defender sus
intereses y justificar sus excepciones, de ahí que al no acudir al desahogo de su medio de
convicción, tal conducta evidencia
¿Cómo se incorpora una prueba en materia penal?
“Artículo 383. Incorporación de prueba Los documentos, objetos y otros elementos de convicción,
previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a
los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
¿Cuál es la finalidad de la prueba?
El fin de la prueba no es otro que llegar a convencer al Juez de que las afirmaciones que las partes
hicieron en el proceso son acordes con la realidad, que sucedieron realmente, que el Juez tenga un
firme convencimiento de que el fallo que esta por dictar lo hace en base a la realidad.
¿Cuáles son los elementos de la prueba?
 Por Elemento de Prueba, se entiende: “Todo dato objetivo que se incorpora legalmente al
proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la
imputación delictiva” (extremos fácticos).
¿Qué sucede si los testigos no se presentan a declarar?
Asimismo, los testigos tienen obligación de decir la verdad en su declaración, dado que el hecho de
no hacerlo podría ser constitutivo de un delito de falso testimonio castigado con penas de prisión de
seis meses a dos años y multa de tres a seis meses o, incluso, pena de prisión de uno a tres años y
multa de seis a .}
¿Qué pasa si la parte acusadora no se presenta a declarar en el juicio? Si no se presentan cargos, el
acusado queda en libertad. En este punto, la persona acusada pasa por ambos, la etapa policial y la
etapa judicial inicial del sistema de justicia penal
Etapas del proceso penal
El nuevo procedimiento penal contempla 3 etapas: la de Investigación, la Intermedia y la de Juicio
Oral. Cada una de ellas tiene un objetivo en particular; constituyen una serie de filtros que permiten
el mejor avance de la investigación y la depuración de aquellos elementos que no tendrían que
desahogarse en la etapa de juicio oral o la descongestión de aquellos casos que bien pueden
solucionarse a través de otra vía alterna.
La etapa Intermedia es trascendental. Tiene por objeto el ofrecimiento, la admisión y depuración de
medios de prueba, así como la depuración de aquellos hechos que las partes deseen presentar ante el
juez de control (fase oral, audiencia intermedia) en juicio oral. Permite tener la oportunidad de
controvertir aquellas pruebas que, por sestrategia en la teoría del caso, deseen que no le sean
admitidas a la contraparte, así como para la autorización de acuerdos probatorios.
También se le llama etapa de preparación a juicio oral ya que es una etapa filtro, decongestionadora
en todos los sentidos y no únicamente en aquellos casos en donde partes pretendan llegar a juicio
oral sino también, se orientan por estrategia hacia otra vía como puede ser un procedimiento
abreviado. En ella se permite que las partes re direccionen su causa hacia una solución distinta al
juicio oral. Tan importante etapa en materia de descongestión e igualdad, generalmente se
“informaba-enseñaba” de manera rápida y desde un punto de vista administrativo. Si bien es cierto
que ésta tiene un enfoque administrativo o llamado también de forma, también constituye un filtro
importante a nivel probatorio.
EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
El descubrimiento probatorio consiste en la obligación que tienen ambas partes en la fase escrita de
la etapa intermedia, de dar a conocer a su contraparte, todos y cada uno de los medios de prueba que
deseen ofrecer en la audiencia intermedia. Para que se les admitan en el auto de apertura a juicio
oral y puedan ser desahogados en la etapa de juicio oral. El CNPP lo contempla de la siguiente
manera:
El descubrimiento probatorio es una figura innovadora que constituye un filtro muy importante en
materia de igualdad para las partes.
La etapa Intermedia
Tiene por objeto el ofrecimiento, la admisión y depuración de medios de prueba, así como la
depuración de aquellos hechos que las partes deseen presentar ante el juez de control.
Tratándose del acceso a las evidencias materiales que obren en la carpeta de investigación, ello
implicará el derecho de la defensa de obtener imágenes fotografiadas o videofilmadas de las
mismas, así como la práctica de pericias a cargo de peritos de la defensa, o a petición de la misma si
no los hubiere, la práctica de pericias a cargo de peritos oficiales sobre dichas evidencias.
El Ministerio Público deberá efectuar en favor de la defensa su descubrimiento en un plazo de cinco
días, contados a partir de que se hubieren satisfecho los supuestos previstos en el artículo 335. Lo
anterior sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de dar acceso al imputado y su
Defensor del contenido de la carpeta de investigación cuando así lo soliciten”.
Asimismo, se especifica, para mayor claridad, lo que debe entenderse por registros de investigación.
Esto es, no sólo se contemplan documentos, también fotografías, videos –con o sin sonido– que
obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico. Lo anterior, enriquece en mucho el que se
pueda hablar de igualdad entre las partes, pues ante los cambios acelerados en el mundo en materia
de tecnología y la libertad probatoria, se tenía que regular sobre los registros de investigación como
atinadamente lo hicieron nuestros legisladores en esta legislación procedimental.
El descubrimiento probatorio asegura la igualdad de las partes en el conocimiento previo de los
antecedentes de los medios de prueba. Permite al juez verificar con mayor exactitud esta igualdad,
así como el respeto de otros principios rectores y derechos de las partes. Ayuda a nuestro país a
confiar más en las sentencias de los jueces de juicio oral, pues éstas se basan únicamente en medios
de prueba previamente depurados y admitidos enlegalidad y respeto de los derechos de todos en el
auto de apertura a juicio oral, parte final de la etapa intermedia.
Tanto el Ministerio Público (MP) como la defensa, (y el asesor jurídico si lo hubiera) están
obligados a descubrir sus medios de prueba en esta fase. En el caso del Agente del MP se tienen 5
días. La defensa, cuenta con un plazo máximo de 10 días antes de la audiencia intermedia, como lo
establece el artículo 340 del CNPP:
Artículo 340. «Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez
días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima ofendido, el acusado
o su Defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o bien en audiencia intermedia:
1.- Podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones
del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, la defensa tendrá
la misma oportunidad en la audiencia intermedia;
2.- Podrá solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o
3.- Podrá manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Deberá descubrir los medios de prueba que
pretenda desahogar en juicio para tal efecto, a partir de este momento y hasta en un plazo máximo
de diez días deberá entregar física y materialmente a las demás partes dichos medios de prueba, con
salvedad del informe pericial el cual deberá ser entregado a más tardar el día de l celebración de la
audiencia intermedia, sin perjuicio de que se anuncie en este momento. El escrito del acusado o su
Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su comparecencia”.
Ambas partes deben presentar en la fase escrita de la etapa intermedia los medios de prueba que
deseen desahogar en la etapa de juicio oral. Para entenderlo, se deben analizar principalmente 3
artículos de manera integral: 337,340 y 338

Artículo 337.

Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de


darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la
audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y
copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con
ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En
el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al
Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia
intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este Código. El Ministerio Público deberá
cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el
párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su
Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones
previstas en este Código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor,
deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los
plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar
materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del
Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al
momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se
justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar tres días
antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor, requiera más
tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de
celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y
justificado para tales efectos. Artículo reformado DOF 17-06-2016

Artículo 338.

Coadyuvancia en la acusación Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación


formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito: I. Constituirse
como coadyuvantes en el proceso; II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su
corrección; III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la
acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado; Fracción reformada
DOF 17-06-2016 IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.

Artículo 340.

Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez días siguientes
a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su
Defensor, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán: Párrafo reformado DOF 17-06-2016
I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del
coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su
Defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia; Fracción reformada DOF 17-06-2016 II.
Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; Fracción adicionada DOF
17-06-2016 III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y Fracción reformada y
recorrida DOF 17-06-2016 IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Fracción reformada y
recorrida DOF 17-06-2016 El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y
al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación

La entrega de las copias respectivas y del acceso en su caso a las evidencias materiales, deberá
hacerse inmediatamente así sea solicitado por la defensa. Una vez que el Ministerio Público
entregue copia al imputado o a su defensa de dichos registros y/o les dé acceso a ellos y, siempre y
cuando la defensa no haya solicitado dentro de los 3 días siguientes a que ello aconteciere que se dé
acceso a sus peritos para la toma de fotografías, videos o práctica de alguna pericial y notificará a la
defensa el cierre del descubrimiento probatorio. En caso que la defensa haya solicitado el acceso
con peritos a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido dentro del plazo señalado,
contará con un nuevo plazo de tres días contados a partir del día siguiente de su solicitud para
presentarlos ante el Ministerio Público,
¿Cómo ofrece el Ministerio Público sus medios de prueba?
El actual Código Federal de Procedimientos Penales reconoce que pueden ser ofrecidos como
medios de prueba: la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, confrontación,
careos, documentos y todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente y no
vaya contra el derecho a juicio
¿Cuáles son los tipos de resoluciones? las clasifica en tres clases: «providencias de trámite»,
«sentencias interlocutorias» y «sentencias definitivas».
¿Qué requisitos debe reunir la prueba para ser admitida?
La prueba para ser admitida debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia. Para
que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberán solicitarse, practicarse e incorporarse
dentro de los términos señalados en el COGEP
Las pruebas o diligencias para mejor proveer se traducen en la facultad con la que cuentan los
jueces dentro de los procesos judiciales para, oficiosamente, ordenar la práctica o desahogo de
aquellos medios probatorios que, a su consideración, son necesarios para la debida resolución de la
controversia puesta a su
¿Qué significa la expresión para mejor proveer?
Proc. Expresión usada para referirse a una actuación judicial cuya práctica se puede acordar en
ciertos procedimientos o fases de los mismos en los casos legalmente previstos, para aportar al
proceso más datos de los que obran en él.
DICTÁMENES PERICIALES.
Informe emitido por expertos en una materia para la que se requieren conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos para explicar y valorar hechos relevantes al objeto de la litis.
¿Qué es el dictamen pericial?
Es un medio de prueba en el cual, se aportan “conocimientos científicos, artísticos, técnicos o
prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en un asunto o adquirir certeza sobre
ellos” (artículo 335.1 LEC).
¿Cuándo procede aplicar la prueba pericial?
Los dictámenes periciales podrán ser emitidos por peritos designados judicialmente o por peritos
designados por las partes. Se procederá a la prueba pericial o bien, cuando el juez lo estime
oportuno, o cuando el demandante o el demandado solicite en sus respectivos escritos iniciales que
se proceda a la designación judicial de perito. En este segundo caso el tribunal asignará un perito,
siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado.
Derechos de los peritos
Solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere
necesaria, la cual irá a cuenta de la liquidación final.
En caso de que no se le abone la cantidad establecida durante los cinco días siguientes a la solicitud
anterior, quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.
Recibir honorarios por el dictamen realizado, los cuales deben ser abonados por la parte que lo haya
propuesto.
TÉCNICA DEL INTERROGATORIO.
Es un arte, técnica y también un método de los que se vale la autoridad para obtener información de
una o más personas, sobre la base de preguntas planeadas y hábilmente planteadas, para el
SELECCIÓN Y ESTRUCTURA DE PREGUNTAS
•Es necesario que el entrevistado mantenga su
atención en el diálogo.
•Entrevistador debe verificar en ciertos
momentos que lo que se dice es verídico.
•TÉCNICA DE AGRADO. ...
•TÉCNICA DE DESGRADO. ...
•TÉCNICA DEL ECO. ...
¿Qué es interrogatorio y tipos?
Los interrogatorios son una herramienta de descubrimiento de prueba que las partes pueden usar
para recibir las contestaciones a preguntas específicas sobre un caso antes del juicio. Los
interrogatorios son listas de preguntas enviadas a la otra parte a las que ésta debe responder por
escrito.
¿Cuáles son los diferentes tipos de interrogatorio?
TIPO DE PREGUNTAS
•-Preguntas abiertas o narrativas. ...
•-Preguntas cerradas. ...
•-Preguntas de seguimiento. ...
•-Preguntas introductorias. ...
•-Preguntas de transición
¿Cuántas preguntas se puede hacer en interrogatorio?
El interrogatorio no podrá exceder de veinte (20) preguntas, pero el juez podrá adicionado con las
que estime convenientes
ACTAS DE LAS DILIGENCIAS DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
¿Qué es el desahogo de la diligencia?
Diligencia mediante la cual las partes tratan de probar sus pretensiones ante el juez con el efecto de
influir en su ánimo para que emita la sentencia o fallo correspondiente.
¿Qué pasa después del desahogo de pruebas?
Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del Tribunal hará la certificación respectiva.
En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez
resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo

¿Cuánto dura el desahogo de pruebas?


El juez tiene un plazo de 72 horas para resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado.
Este plazo podrá duplicarse a solicitud del imputado, siempre que la ampliación tenga como
finalidad aportar y desahogar datos de prueba para que el juez resuelva su situación jurídica.
¿Cuántos días son para el desahogo de pruebas?
La prueba pericial debe ofrecerse dentro de los primeros 10 días del término probatorio (art. 149 C
P C ). La prueba de inspección judicial debe ofrecerse dentro de los primeros 15 días del término
probatorio.
Auto por el que se declara cerrada la instrucción. El auto que declara agotada la esfera federal.
¿Qué significa que se declara cerrada la instrucción?
Toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente sustanciado, no existe trámite
o diligencia pendiente por realizar y obran en autos todos los elementos necesarios para resolver, se
declara cerrada la instrucción; en consecuencia, procédase a formular el proyecto de sentencia
correspondiente.
¿Cuándo se decreta el cierre de la instrucción?
Termina la instrucción en el proceso cuando el juzgador estima que fueron practicadas todas las
diligencias necesarias para encontrar la verdad buscada, incluidas las dictadas para mejor proveer.
¿Cuánto dura la fase de instrucción?
Se fija un plazo general de duración de la instrucción de 6 meses que se eleva a 18 cuando la
instrucción sea declarada compleja. El sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales es
aplicable exclusivamente a las instrucciones complejas
¿Cuándo termina la instrucción en el proceso penal?
En palabras de MAIER: “La instrucción preparatoria o la investigación preliminar finaliza con el
requerimiento de la fiscalía para el enjuiciamiento del imputado (acusación) o para la conclusión de
la persecución penal (sobreseimiento = sentencia absolutoria anticipada)...
Juicio
Es el Procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia Penal. Tiene como finalidad
esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el
delito.
Un caso bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal empieza en el momento en que se realiza la
denuncia o en su defecto, con la detención del imputado.
El proceso penal se compone básica y principalmente de cuatro etapas, las cuales son:
 Etapa preparatoria. ...
 Etapa intermedia. ...
 Juicio Oral. ...
 Sentencia.
¿Quién habla primero en un juicio penal? La primera prueba que se practicará será el interrogatorio
del acusado. Empezará preguntando el juez, si lo estima conveniente. Después el abogado de la
parte querellante o denunciante, el ministerio fiscal y, por último, el abogado de la defensa
¿Cómo se hace un juicio?
Dicha etapa se divide en dos fases, escrita y oral, la primera inicia con la presentación del escrito de
acusación que formula el Ministerio Público y concluye con la cita a la audiencia intermedia, y la
segunda con el inicio de la audiencia antes citada y finaliza con el auto de apertura a Juicio
¿Cuánto tiempo tarda un juicio?
Las audiencias usualmente duran de dos a cuatro horas dependiendo de la complejidades del caso y
si están involucrados abogados o testigos
¿Qué hace un juez en un juicio?
Presidir el acto de audiencia, según el orden establecido, verificar la presencia de los intervinientes,
recibir los juramentos, las declaraciones y hacer las advertencias legales. Practicar las pruebas y
escuchar los alegatos en la audiencia de juicio oral.
Etapas de un juicio
1.- Etapa de apertura: Es cuando se exponen los alegatos de apertura.
2.- Etapa de pruebas: Es cuando se presentan las pruebas para intentar demostrar los presupuestos
planteados en los alegatos de apertura.
3.- Etapa de clausura: Es cuando se exponen los alegatos de clausura.
Estructura y formato del alegato de clausura

En líneas generales, la estructura o formato del alegato de clausura se construye ordenadamente por
el lema, la introducción, el desarrollo, la conclusión y nuevamente por el lema. Sin embargo, el
lema puede ser prescindible si el abogado así lo desea. Por otro lado, no existe una regla general
sobre qué se debe decir en la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cada abogado es libre de
adaptar el contenido según su estrategia de argumentación.
¿Qué tipos de alegatos existen?
En una audiencia oral existen dos tipos de alegatos: los de apertura y los de clausura.
– Los alegatos de apertura son una exposición breve donde se presenta la teoría del caso.
– Los alegatos de clausura son la conclusión del caso, y es donde el abogado explica de qué manera
tenía razón en sus presupuestos iniciales sobre su cliente.
Ambos tipos de alegato deben contener los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Los alegatos
de apertura son la primera oportunidad que tiene el abogado para presentar su teoría del caso ante el
juez o el jurado, y la manera de hacerlo es en forma de un relato breve, claro y sólido. Sin embargo,
más allá de presentar el caso, el objetivo es captar la atención y el interés de los presentes, para
generar confianza y empatía, aspectos fundamentales en la resolución favorable de los casos.
En este sentido, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para diseñar un buen modelo
de alegatos de apertura, ejemplo de ellas son las siguientes:
1.- Se debe personalizar el conflicto, de modo que el jurado entienda que cualquier decisión tiene un
impacto directo sobre la vida de una persona.
2.- El alegato de apertura debe ser lo más breve y directo posible. Una comunicación concisa es más
probable de ser impactante. En cambio, una comunicación larga puede aburrir y distraer.
3.- No se debe exagerar ningún elemento como pruebas o hechos, ya que, si durante el juicio no se
demuestra o no se cumple con lo mencionado en el alegato, el abogado perderá credibilidad.
1.- Elemento fáctico: Se refiere a la narración persuasiva de los hechos.
2.- Elemento probatorio: Involucra los medios de prueba que serán presentados en el caso para
demostrar los hechos.
3.- Elemento jurídico: Es el marco legal, jurisprudencial y doctrinal que le da soporte a la teoría del
caso.
En la introducción se deben presentar el tema y el resumen de la teoría del caso. El tema (o lema) es
un enunciado muy puntual sobre el hecho y la pretensión en el alegato de apertura. Ejemplo de frase
para iniciar un alegato de apertura de defensa sería: “homicidio sí (hecho), pero en legítima defensa
(pretensión)”.
En cuanto a la extensión, el tema sería como el título de un libro, mientras que la teoría del caso
sería el contenido del libro.
La introducción del modelo del alegato de apertura es muy importante a nivel estratégico, ya que
esta debe ser usada para impactar a los presentes, inspirar emociones o atenuar las consecuencias
del hecho. Todo esto depende del objetivo del abogado: defender o acusar.
En alineación con los tres tipos de elementos descritos anteriormente, al abogado acusador debe
realizar una serie de consideraciones en su alegato de apertura. Ejemplo de estas son:
1.- Establecer el delito y definir las modalidades típicas.
2.- Describir el contexto, las formas y los medios involucrados en la acometida del hecho.
3.- Precisar el nivel de participación de cada imputado.
3.- Afirmar que sus pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad,
conducencia y utilidad.
4.- Consideraciones sobre el cuerpo de los alegatos de apertura de la defensa
En cuanto al abogado defensor, algunas de las consideraciones que debe hacer en su modelo de
alegato de apertura son, por ejemplo:
1.- Identificar las imprecisiones de la acusación.
2.- Resaltar las debilidades del ofrecimiento probatorio realizado por la parte acusatoria.
3.- Establecer promesas concluyentes que despierten en el juzgado el interés por conocer los medios
de prueba.
4.- Afirmar que sus pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad,
conducencia y utilidad.
5.- Diseñar la conclusión de los alegatos de apertura
¿Qué es el acta de la audiencia?
Documento público redactado por el Secretario Judicial en el que se recoge el desarrollo de cada
sesión de juicio haciendo constar brevemente cuantas intervenciones de las partes, pruebas o
circunstancias importantes acontezcan, con el fin de dar fe del desarrollo del juicio.
Las etapas del proceso penal
El proceso penal se compone básica y principalmente de cuatro

etapas, las cuales son:


Etapa preparatoria
Esta es también conocida en algunos países como la etapa de investigación, la cual consiste en la
presentación de un caso a las autoridades competentes para que este sea evaluado por el sistema
acusatorio. De la misma forma, esta etapa se subdivide en dos partes más:
La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito
equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le
formule la imputación respectiva.
La investigación complementaria, la cual comprende la formulación de la imputación y se agota una
vez que se haya cerrado la investigación.
Etapa intermedia
Se le conoce como intermedia porque comprende desde la formulación de la acusación hasta el acto
de apertura del juicio. En esta etapa, si la autoridad pública considera que se tiene suficientes
pruebas como para suponer que el imputado es culpable, se presenta entonces la acusación ante un
Juez, para luego realizar un debate entre el imputado y la víctima mediante abogados. Juicio Oral
Una vez determinadas las pruebas que son admitidas y cuáles no, y también habiendo agotado otras
soluciones alternas que evitarán llevar el conflicto a juicio, se procede a la etapa del juicio oral. Esta
comprende desde que se inicia el acto de apertura de juicio hasta la sentencia emitida por el
Tribunal del sistema acusatorio, donde se produce un debate en el que ambas partes desahogan sus
evidencias.
Sentencia
Una vez determinada la inocencia o culpa del imputado, se procede con la dictaminación de la pena
o sentencia, la cual será leída y explicada de una manera clara y precisa, de modo que no se preste a
interpretaciones.
Recursos y medios de impugnación en materia penal
Un recurso penal es un medio de impugnación que interpone una de las partes en un proceso
judicial para solicitar que se examinen de nuevo cuestiones que ya han sido vistas y resueltas en una
resolución no firme.
¿Cuáles son los 4 medios de impugnación?
I. Recurso de Revisión; Recurso de revocacion II. Recurso de Apelación; y III. Juicio de
Inconformidad
Diferencia entre recurso y medio de impugnación
Recursos: Son intrarprocesales
Medio: Son interprocesales
LA REVOCACIÓN.
En Derecho, la revocación es un modo de extinguir una relación jurídica o una causa de ineficacia
del acto jurídico. Es el acto donde* todo acreedor puede decidir la extinción del negocio celebrado
por el deudor en perjuicio
¿Qué es revocación en el derecho?
Gral. Acto jurídico por el que se deja sin efecto una declaración unilateral anterior del mismo
órgano o entidad.
Qué significa revocan?
Qué es Revocar:
Revocar es dejar sin efecto o valor una concesión, un mandato o una resolución. También significa
apartar o disuadir a alguien de realizar una tarea. En el ámbito de la construcción, revocar es
repintar o enlucir una pared o cualquier paramento, especialmente la parte exterior.
El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales
es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en
que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin
sustanciación.
Revocar una sentencia
En Derecho, 'revocar una sentencia' es dejar sin efecto de forma total o parcial una resolución
judicial o sustituirla por otra. La acción de revocar una sentencia no se corresponde con la de apelar
una sentencia. Las autoridades que suelen tener de revocar una sentencia son el propio juez que la
dictó o un tribunal.
El proceso para revocar una sentencia puede variar en función de la legislación de cada país. En
términos generales, se debe presentar un recurso de revocación y que debe ser admitido por las
autoridades competentes.
LA APELACIÓN
Es así, que nuestro sistema jurídico contempla solamente dos recursos -apelación y revocación-,
aunque como lo señalamos en contra de algunas determinaciones es posible interponer el recurso de
apelación o incluso, interponer como medio de impugnación el juicio de amparo, como en el caso
del auto de vinculación a proceso.
¿Qué es el escrito de apelación?
Es el escrito que presenta el apelante para fundar la apelación. En el escrito inicial se argumenta por
qué la corte de primera instancia cometió un error de derecho, qué impacto tuvo el error sobre la
decisión, qué se puede corregir o revertir en la sentencia y por qué debería revocarse la sentencia.
El recurso de apelación es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal de
jerarquía mayor solucione conforme a Derecho la resolución del inferior. Las apelaciones funcionan
tanto como un proceso de corrección de errores como un proceso de aclaración e interpretación de
la ley.
¿Qué significa una resolución judicial?
“Resolución judicial es todo acto que emana del tribunal destinada a sustanciar o a fallar la
controversia materia del juicio” (Casarino). Es decir, que la sentencia es el acto final de un proceso,
acto aplicador de la ley sustantiva en un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.
¿Quién emite l resolución?
Se emiten por la autoridad competente en una materia determinada. Además, son de carácter
general y obligatorio. Son competentes para dictarlos tanto autoridades oficiales administrativas
como políticas, normalmente cuando son dictadas por autoridades políticas se trata de la declaración
de un acuerdo
Cuanto tarda un juez en dictar sentencia ?
La ley establece un plazo de 20 días hábiles para notificar una sentencia, a partir de la resolución
del magistrado.
Pero hay que tener en cuenta que los plazos dependen en gran medida del juzgado encargado de
emitir la resolución.
¿Qué es un escrito de expresión de agravios?
Escrito que contiene un análisis razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es
errónea, injusta o contraria a derecho. Este escrito equivale al actual de apelación.
¿Qué debe contener la expresión de agravios?

260 del CPCCN prescribe lo siguiente: "El escrito de expresión de agravios deberá contener la
crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.
¿Qué pasa si no sé contestan los agravios?
Si la autoridad no refuta un hecho o no controvierte un agravio, solicitemos que se tenga por cierto
y si ese hecho es suficiente para producir la nulidad del acto.
¿Cuánto tiempo tarda en dar una audiencia?

Las audiencias usualmente duran de dos a cuatro horas dependiendo de la complejidades del caso y
si están involucrados abogados o testigos.
¿Como debe ser una audiencia?
Los componentes básicos de una audiencia probatoria son los siguientes:
[Link] previa a la audiencia. ...
[Link] preliminar del AJ. ...
[Link] iniciales de las partes. ...
[Link]ón de pruebas. ...
[Link]. ...
[Link] de prueba. ...
[Link]. ...
[Link] finales.
¿Qué es una resolución de fondo?
De fondo, lo cual significa que debe resolver de manera completa y detallada todos los asuntos
indicados en la petición. Preciso, que haya sido realizado con exactitud y rigurosidad.
¿Cuántos tipos de resoluciones judiciales existen?
las clasifica en tres clases: «providencias de trámite», «sentencias interlocutorias» y «sentencias
definitivas».
¿Qué son los recursos según el Código Orgánico Procesal Penal?
Los recursos son actividades procesales que determinan una nueva fase del mismo proceso. Es
exigencia de orden público que la Justicia se administre lo más perfecta y garantizadamente posible.
¿Qué tipos de recursos se pueden utilizar en el procedimiento penal mexicano?
Los recursos en el Código Nacional de procedimientos penales
•La Queja como Recurso Administrativo.
•Disposiciones Generales de los Recursos Procedimentales.
•Ambos Efectos.
•Revocación.
•Apelación
¿Cuándo procede el recurso de apelación en materia penal?
- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley
correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la
valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.
¿Qué tipo de recurso es la apelación?
El recurso de apelación es un mecanismo legal que tiene por objeto que un tribunal superior revise
la resolución dictada por un órgano jurisdiccional inferior y de ser necesario, la modifique o anule.
En otras palabras, es un medio de impugnación de una sentencia no favorable con la que no estamos
de acuerdo.
La denegada apelación
La denegada apelación procede cuando no se admite la apelación”. “ARTÍCULO 260. El recurso se
interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los tres días siguientes de que
cause estado.
¿Dónde se presenta la queja por apelación denegada?
- Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en
queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del
expediente
¿Cómo procede el recurso de apelación?
La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en el acto de la
notificación o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare de
sentencia, o de tres, si fuere de auto.
¿Cuánto tiempo tengo para contestar una apelación? 21 días
Las apelaciones que no involucran a los tribunales deben ser presentadas dentro del período de 21
días de calendario después de la fecha de la determinación o de que la decisión fue enviada por
correo. Su apelación será considerada en tiempo si se recibe dentro de los 21 días del período de
apelación.
¿Quién resuelve la denegada apelación?
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para
conocer y resolver el presente recurso de denegada apelación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 105, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1 21,
fracciones I y IX, de la Ley
¿Cómo presentar un escrito de apelación?
Los hechos deben relatarse en forma numerada, comprendiendo un solo hecho por cada número. Es
importante relacionar los hechos y acompañar las pruebas que estimes pertinentes, para acreditar lo
controvertido, debidamente relacionadas en este escrito inicial
¿Qué es el escrito de apelación?
Es el escrito que presenta el apelante para fundar la apelación. En el escrito inicial se argumenta por
qué la corte de primera instancia cometió un error de derecho, qué impacto tuvo el error sobre la
decisión, qué se puede corregir o revertir en la sentencia y por qué debería revocarse la sentencia.

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