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Este documento define el derecho procesal civil y describe sus características. Explica que el derecho procesal civil regula el proceso judicial en asuntos civiles y comerciales. Señala que en Córdoba se utiliza un sistema procesal civil escrito, formal, dispositivo y de doble instancia. LA
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Este documento define el derecho procesal civil y describe sus características. Explica que el derecho procesal civil regula el proceso judicial en asuntos civiles y comerciales. Señala que en Córdoba se utiliza un sistema procesal civil escrito, formal, dispositivo y de doble instancia. LA
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Ab. MARIANA TEL.

351-152477134

Bolilla N° 1: Derecho Procesal Civil y Proceso Civil

NOCION.

“El derecho procesal es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la actividad judicial
del Estado y de los particulares en la realización indirecta del Derecho”.

El estudio del derecho procesal significa:

El análisis de la El estudio de los Por último cabe aclarar qué se entiende por

OM
legislación positiva principios, reglas y “realización indirecta del derecho”. Supongamos
contenida en los sistemas procesales. Los que Juan le presta dinero a Pedro acordando un día
códigos de formales, principios son definidos de devolución; al transcurrir el plazo acordado
en las leyes orgánicas como directivas o líneas Pedro no le devuelve el dinero a Juan; pueden
y, a veces, en los matrices, dentro de las ocurrir dos situaciones: la primera es que Juan llame
códigos de fondo, cuales han de por teléfono a Pedro solicitándole le devuelva el
desarrollarse las dinero prestado y Pedro le pide disculpas por la

.C instituciones del proceso.


Mientras

formas
que los
“sistemas procesales” son
metódicas
tardanza y le restituye el monto. Esto es lo que se
conoce como “realización directa del derecho”
porque se resuelve entre partes involucradas. La
segunda situación se daría si Juan, ante la falta de
DD
establecidas para la restitución del monto adeudado inicia demanda en
realización jurisdiccional contra de Pedro por incumplimiento de contrato de
del Derecho (por ejemplo mutuo. Este caso es lo que se conoce como
sistema dispositivo, “realización indirecta del derecho” porque la
inquisitivo, escrito, oral, recomposición del orden jurídico no se da entre
LA

etc). partes sino que le “entregamos” nuestro conflicto a


un órgano judicial para que lo resuelva aplicando
toda la normativa correspondiente.
FI

OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL

El análisis del proceso como estructura técnico-jurídica y también sus diversas formas de manifestación en
la actuación del derecho.


CARACTERES DEL DERECHO PROCESAL

ES PÚBLICO
El derecho procesal integra el derecho público interno de la Nación Argentina,
porque es ejercido por un poder del Estado, el judicial. Además sus fines son
públicos y esto resulta inmutable aunque se esté resolviendo sobre derechos
disponibles o de interés exclusivo de las partes.

ES REALIZADOR
Está dirigido a la efectiva realización del derecho de fondo. Las normas
realizadoras son las que nos señalan las vías o caminos procesales y el trámite

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a cumplir para el restablecimiento del derecho violado. Ejemplo: derecho


sustancial sería el que regula el contrato de mutuo. Frente a la violación de un
contrato se activan las vías procesales para restablecer el orden jurídico violado;
en este caso lograr la restitución del dinero más los intereses devengados.

ES SECUNDARIO
Porque el derecho sustancial preexiste cronológicamente a éste. Sin embargo
ambos se sirven recíprocamente. ACLARACIÓN: el hecho de considerar al
derecho procesal como un medio para la aplicación del derecho sustancial no
significa que el derecho procesal pierda su autonomía, ni tampoco su unidad.

OM
ES AUTÓNOMO
Tiene un objeto propio para su estudio, así como un método independiente de
investigación.

DERECHO PROCESAL CIVIL

.C
“El derecho procesal civil es una rama del derecho procesal que como disciplina, estudia la naturaleza,
el desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominadas proceso civil”.
DD
El derecho procesal civil establece reglas que se dirigen:

1) a la organización de la justicia civil y determinación de las reglas de competencia;

2) a la determinación de los procesos originados en pretensiones o en peticiones fundadas en el derecho


LA

privado (civil o comercial);

3) a las condiciones de lugar, tiempo y modo de actuar de los sujetos procesales.


Dentro del derecho procesal civil se regulan procedimientos que se clasifican en declarativos (parten de una
pretensión inicialmente incierta, que debe ser acreditada durante su trámite, y tienden a la declaración de un
FI

derecho), ejecutivos (parten de un título ejecutivo o una sentencia que goza de presunción de autenticidad y
se pretende su ejecución, “al derecho ya lo tengo”) y cautelares (Son aquellos procedimientos de carácter
accesorio, encaminados a garantizar la eficacia del proceso definitivo al cual acceden).
El procedimiento civil en nuestra Provincia de Córdoba adopta para su realización un sistema de
carácter formal, escrito, dispositivo y de doble instancia.


Es “escrito” porque la mayoría de las actuaciones se hacen por este medio; demanda, contestación de la
demanda, excepciones, reconvención, pruebas y alegatos. Es “formal” ya que responde al principio del
formalismo que rige en nuestro sistema, lo que importa la necesidad de que existan normas procesales de
cumplimiento ineludible para las partes y para los jueces, se impone con el fin de preservar a las partes de
la arbitrariedad de los jueces.

El proceso civil utiliza el sistema dispositivo; ¿qué características presenta el sistema dispositivo?:

El impulso procesal inicial y de La cuestión fáctica El Juez al dictar Se obtiene una verdad
mantenimiento corresponde a las a decidir es fijada sentencia debe formal, ficticia por
partes (actor y demandado), en forma definitiva hacerlo solamente oposición a la verdad

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quienes tienen la carga procesal de por las partes en respecto de las material, real propia del
instar el procedimiento hasta su sus escritos de cuestiones proceso penal. Sin
finalización. Ejemplo: un postulaciones propuestas por las embargo, esta
accidente de tránsito ocurrido entre (demanda, partes. Se concepción clásica no
dos automóviles, uno de los contestación de la encuentra limitado expresa adecuadamente
involucrados decide entablar demanda, por los hechos la realidad de los
demanda de daños y perjuicios a la reconvención y esgrimidos por las procesos. Lo importante
otra y a la compañía de seguros excepciones). partes. Caso es saber que la verdad en
(impulso inicial). El demandado y contrario: ultra el sentido de las ciencias
la compañía de seguros tienen la petita, sitra petita y exactas no se puede
carga procesal de comparecer y extra petita (mas aplicar a los procesos. Lo

OM
contestar la demanda. El impulso allá de lo pedido, que sucede en los
de mantenimiento posterior fuera de lo pedido procesos es que los
también lo tienen ambas partes o menos de lo poderes de los jueces en
(solicitar apertura a prueba, ofrecer pedido), lo que los sistemas dispositivos
prueba, diligenciarla, solicitar afectaría el son limitados; ya que
alegatos, etc.) En el proceso civil principio de carecen de facultades
no se advierten rasgos inquisitivos congruencia. para el ordenamiento de

.C
y ellos se limitan a casos taxativos
como la facultad legal concedida al
órgano jurisdiccional para dictar
medidas para mejor proveer (art.
medios probatorios, por
lo que debe conformarse
con las que proponen y
diligencian las partes,
DD
325 CPCC) y la posibilidad de quienes podrían
convocar a una audiencia con el fin producirla en forma
de procurar avenimientos y deficiente e incurrir en
transacciones (art. 58 CPCC). negligencia en su
diligenciamiento, por lo
LA

que la prueba no es plena


o total.
FI

DERECHO PROCESAL CIVIL Y LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

La teoría general del proceso es la disciplina común a todas las ramas del proceso (civil, penal, laboral,
familia, etc). Se la concibe como una exposición de conceptos, instituciones y principios que rigen todo el
derecho procesal. El principal objeto de conocimiento son las normas procesales y el estudio del proceso


como estructura técnico-jurídica. La teoría general del proceso significa un tratamiento científico, único, de
problemas procesales comunes a todas las ramas, y las diferencias o contraposiciones existentes entre
algunos de sus principios básicos resultan solamente de la diversa índole de los interese puestos en juego.
La admisión del derecho procesal como “ciencia” se vincula a la teoría general del proceso e implica la
exposición sistemática de conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del
enjuiciamiento.

PROCESO

El proceso es una institución jurídica cuyo contenido está dado por las diferentes relaciones que se entablan
entre los sujetos procesales.
Desde el punto de vista descriptivo se define al proceso como:

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“una serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos o
por particulares interesados o compelidos a actuar que persigue determinados fines: si fin inmediato es
a fijación de los hechos y la aplicación del derecho, y el mediato está dado, desde el punto de vista de los
valores públicos colectivos, en la obtención de la paz social o el restablecimiento del orden jurídico
alterado”.

De esta definición podemos sustraer los “elementos del proceso”:

Elemento objetivo: es la serie gradual (porque los Elemento subjetivo: está representado por las
actos siguen un orden determinado previamente por personas intervinientes en el trámite procesal. Ellas
la ley), progresivo (porque estos actos se van pueden ser sujetos necesarios y eventuales. Los

OM
cumpliendo en forma paulatina) y concatenada necesarios son aquellos que indefectiblemente
(porque la culminación de un acto implica el deben estar presentes en la relación jurídico-
comienzo del otro) de actos. Además cada acto está procesal, y son los protagonistas de ella.
condicionado en la ley que determina las
condiciones de lugar, tiempo y modo en que deben
realizarse.

.C JUEZ
DD
(JURISDICCION)

ACTOR (ACCIÓN) DEMANDADO (EXCEPCIÓN)

En el polo activo se ubica el actor, quien puede actuar en forma singular o plural (varios actores) y en el
LA

polo pasivo se encuentra el demandado que puede actuar en forma singular o plural (cuando se demanda a
más de un sujeto); cuando existe pluralidad en uno de los polos o en ambos estamos en presencia de lo que
se conoce como “LITISCONSORCIO”.

La actuación de cada uno de estos sujetos está prevista en la ley; es decir que las normas procesales son las
FI

que determinan las condiciones de actuación (lugar, tiempo y modo de proceder judicial). El Tribunal debe
ser designado conforme a los preceptos constitucionales y estructurados de acuerdo a las leyes orgánicas;
es decir se trata de jueces investidos del poder de jurisdicción y con competencia predeterminada
legalmente. Las partes deben contar con capacidad y legitimación.
Los “sujetos eventuales” son los auxiliares del tribunal (secretarios, letrados, prosecretarios, jefes de


despacho, entre otros), también son sujetos eventuales los abogados patrocinantes, los terceros, los órganos
de prueba, etc. Debe incluirse en esta categoría a los “participantes” que son los funcionarios integrantes del
Ministerio Público o los apoderados de las partes.

ELEMENTO TELEOLÓGICO

Atienden a los intereses o expectativas colectivas o en su caso a los individuales de las partes. En el primer
enfoque el fin se identifica con la obtención de una sentencia justa ya que al dictarla se logra restablecer el
orden jurídico alterado y la realización del valor justicia. Desde el otro enfoque, el individual de cada sujeto
que interviene en el proceso, es el de la obtención de una sentencia favorable o desestimatoria.

ENFOQUE INTERNO

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Analizaremos diferentes posiciones doctrinarias que pretenden precisar la naturaleza jurídica del proceso.

TEORÍAS CONTRACTUALES

ESCUELAS PRIVATISTAS

TEORÍAS DEL CUASICONTRATO

RELACIÓN JURÍDICA

OM
ESCUELAS PUBLICISTAS SITUACIÓN JURÍDICA

INSTITUCIÓN JURÍDICA

ESCUELAS PRIVATISTAS (ubican al PROCESO en el ámbito del derecho privado)

Teorías
Contractuales
.C La esencia del proceso está dada por un convenio que celebran actor y demandado.
Este contrato fija los puntos controvertidos y se someten al poder del juez.
CRÍTICA: no pueden explicar lo que sucede cuando el demandado está rebelde y
DD
aun así el proceso tiene lugar.

Teorías
Cuasicontractuales Al recibir críticas la postura anterior se busca seguir ubicando al PROCESO dentro
del ámbito del derecho privado, y recurren a la figura del cuasicontrato (aceptación
LA

del acto voluntario lícito de la persona que se obliga, tiene carácter NO


convencional y hace nacer obligaciones).
FI

ESCUELAS PUBLICISTAS (ubican al PROCESO dentro del ámbito del derecho público).

Teoría de la El proceso se origina en una “relación jurídica de carácter procesal” que se suscita
Relación Jurídica entre todos los que intervienen, creando obligaciones y derechos diferenciables
entre dichos sujetos. La relación procesal es compleja (porque no se da una única


relación sino que son múltiples), es autónoma (de la relación jurídica sustancial) y
es de derecho público (se desarrolla ante un sujeto público).

Teoría de la La esencia del proceso está dada por la función judicial de las normas que generan
Situación Jurídica una situación jurídica. La situación jurídica son las expectativas que tienen las
partes y sujetos procesales durante el trámite y que se representa por la posibilidad
de una sentencia favorable a cada una de ellas.

Teoría de la El proceso es una Institución Jurídica que está al servicio de una “idea común
Institución objetiva” representada por la paz social y la justicia. Todos los sujetos
Jurídica intervinientes en el proceso convergen en esa idea común; eso es lo que los vincula.

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ETAPAS DEL PROCESO

Vamos a mencionar las etapas del proceso en un juicio ordinario. Como veremos en la siguiente bolilla
existen diferentes clases de procedimientos que varían de acuerdo a su estructura, por ante quién se
sustancian, etc. El juicio ordinario es un juicio declarativo general que se caracteriza por el amplio
conocimiento por parte de juez, los plazos son amplios, en principio no existe limitación en cuanto a la
prueba a ofrecer, entre otras características. Se analizarán las etapas del JUICIO ORDINARIO.

Así, distinguimos entre las etapas necesarias y las etapas eventuales. Las etapas necesarias son:

El acto típico de esta etapa es la demanda, mediante la cual se opera la

OM
introducción de las cuestiones que serán objeto de decisión final. En la demanda
el actor afirmará hechos jurídicamente relevantes sobre la base de las cuales
ETAPA solicitará la tutela del derecho que invoca. Una vez presentada y admitida la
INTRODUCTORIA demanda, el juez ordenará correr traslado al demandado para que comparezca y
conteste la demanda y en su caso oponga excepciones. El demandado deberá
contestar la demanda en el plazo de diez días, ejerciendo de esta forma su derecho
de defensa (art. 493 CPCC). Su contestación debe referirse a los hechos que han

.C sido expuestos en la demanda, sobre los que tiene la carga procesal de responder,
debe referirse a cada uno de ellos ya sea negando o reconociéndolos. En esta
oportunidad podrá oponer excepciones dilatorias en forma de previo y especial
pronunciamiento. También el demandado en esta oportunidad podrá reconvenir,
DD
siendo esta la única oportunidad para hacerlo.
Con estos dos actos procesales se cierra el momento introductorio, es lo que se
conoce como TRABA DE LITIS (fija la plataforma fáctica sobre la que se va a
probar, discutir y decidir).
LA

Esta segunda etapa presupone la existencia de hechos controvertidos, ya que todos


ETAPA aquellos hechos en los que las partes hayan estado “de acuerdo” no es necesario
PROBATORIA probarlos. Comienza esta etapa con el decreto que dicta el juez de apertura de
prueba; existe un primer momento de ofrecimiento y después el momento del
diligenciamiento de la prueba que se desarrolla como un momento de plena
FI

actividad que se resume en recepción de audiencias, notificaciones, peritajes,


diligenciamientos de oficios, etc. Esta fase se encuentra dominada por plazos
perentorios FATALES (art. 49 inc. 4 CPCC). El plazo de prueba en el juicio
ordinario es de 40 días, y es un plazo común para ambas partes.


Los actos procesales que objetivan esta etapa son los alegatos, cuya finalidad es
proporcionar al juez argumentaciones favorables al fundamento de las respectivas
ETAPA pretensiones. Es el momento en que las partes incorporan al juicio, elementos
DISCUSORIA doctrinarios y jurisprudenciales útiles para fundar la sentencia. Actor y
demandado tratarán de evidenciar cómo han sido acreditados los hechos
fundamentadores de sus pretensiones y descartarán la ausencia de elementos
probatorios corroborantes de los hechos afirmados por la contraria. En el juicio
ordinario los alegatos se realizan en forma de traslados de ley por su orden; esto
es primero se corre traslado al actor y después al demandado (plazo 6 días para
cada uno).

Se inicia esta etapa con el llamamiento de autos para la definitiva (arts. 506 y 121
inc. 3 CPCC). Se trata del proveído que señala el comienzo del plazo que tiene el

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ETAPA juez para dictar sentencia. También tiene el efecto de hacer cesar para las partes
DECISORIA la carga de impulso del trámite y la carga de notificar. Antes de dictar sentencia
puede que el juez dicte medidas para mejor proveer (son providencias probatorias
que limitadamente puede disponer el tribunal conforme a las condiciones y
requisitos establecidos por ley). La sentencia es el modo normal de terminación
del proceso, el juez fija lo fáctico y lo subsume en el derecho positivo vigente. La
decisión final debe responder al principio de congruencia.

Las “etapas eventuales” pueden o no presentarse en el proceso, ellas son:

OM
Etapa de medidas El fin de estas medidas es obtener datos que resulten de conocimiento
preparatorias indispensable para que el actor en un futuro pueda plantear correctamente su
demanda. Conforme al art. 485 CPCC podrá el actor solicitar que la contraria
preste declaraciones sobre hechos relativos a su personalidad, que exhiba algún
testamento, etc. Son de interpretación restrictiva y su solicitud implica la carga de
demandar o de concretar la pretensión dentro de los treinta días de su realización
bajo apercibimiento de caducidad.

anticipada
.C
Medidas de prueba Su finalidad es preservar elementos de convicción que puedan desaparecer con el
transcurso del tiempo, por ejemplo la declaración de un testigo gravemente
DD
enfermo.

Promover medidas Art. 466 CPCC. Se interponen antes de la promoción de la demanda.


cautelares

Ejecución de Tienen lugar a solicitud de parte y cuando el demandado no se hubiere avenido a


LA

sentencia cumplir voluntariamente la sentencia en su contra.

Etapa impugnativa cuando alguna o ambas partes se sientan perjudicadas por lo resuelto en sentencia,
interponiendo recursos ordinarios o extraordinarios dentro de los plazos
establecidos por ley y conforme a los procedimientos también determinados en las
FI

leyes.

CONTENIDO DEL PROCESO




Actor y demandado se vinculan por una doble relación: la presunta relación sustancial (es presunta porque
está planteada por medio de una pretensión esgrimida solamente por el actor y podría ser denegada al
momento del dictado de la sentencia) y la relación jurídico-procesal. Esta última se concreta en el proceso
civil cuando se otorga al demandado la oportunidad de comparecer y defenderse.
Estos movimientos nos llevan a analizar lo que CLARIÁ OLMEDO define como “categorías procesales”
que se resumen en cuatro situaciones: a) atribución facultativa (es la “mera facultad” del sujeto de accionar
frente a la violación de una norma que lo perjudica, es la facultad de solicitar su reparación); b) atribución
impuesta (se manifiesta como una exigencia legal, es la posición del juez frente al proceso ya que dicho
funcionario tiene la OBLIGACIÓN de pronunciarse ante el simple requerimiento de la parte); c) sujeción
impuesta (se requiere la actuación del sujeto por razones de interés público, por ejemplo el testigo que tiene
la OBLIGACIÓN de comparecer y declarar) y d) sujeción facultativa (es la “carga procesal” que consiste
en un imperativo del propio interés)

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PRESUPUESTOS PROCESALES

Son aquellos requisitos necesarios e indispensables para la constitución de una relación jurídica-
procesal válida.
Es decir, son los requisitos necesarios para que el proceso se cumpla regular y legalmente. Son supuestos
previos al proceso, sin los cuales no puede pensarse en su existencia.

¿Cuáles son? COMPETENCIA DEL JUEZ (Art. 1 y ss del CPCC)


CAPACIDAD DE LAS PARTES (capacidad de hecho o de obrar- Art. 89 y ss
del
CPCC)

OM
REQUISITOS FORMALES PARA ENTABLAR LA DEMANDA (Art. 75 y ss
del

CPCC)

¿Qué sucede si falta alguno de ellos?

.C
La demanda será inadmitida y obstará al nacimiento del proceso. El art. 176 CPCC otorga facultades
expresas al órgano jurisdiccional para inadmitir la demanda u ordenar que se subsanen los defectos que
contenga. Es lo que se conoce como “despacho saneador” y se concede con el fin de depurar el trámite en
DD
cualquier oportunidad y a lo largo de todo el proceso. Es decir, se posterga la admisibilidad formal de la
pretensión. También se concede a las partes la posibilidad de denunciar la ausencia de algún presupuesto
procesal en caso de que el Tribunal no lo haya advertido a través del planteo de las “excepciones dilatorias”
de incompetencia, falta de personería o defecto legal en el modo de proponer la demanda.
LA

PRESUPUESTOS PROCESALES - DESPACHO SANEADOR

DEFECTO O INEXISTENCIA -EXCEPCIONES DILATORIAS


FI

COMPETENCIA

La competencia es susceptible de ser definida en un doble enfoque: subjetivo y objetivo. El primero tiene
en cuenta el órgano que entenderá en el caso plateado y se la define “la aptitud del juez para ejercer su


jurisdicción en un asunto determinado”, es la facultad de cada juez o magistrado para ejercer la jurisdicción
en determinados asuntos o dentro de un cierto territorio. En sentido objetivo, consiste en la órbita jurídica
dentro de la cual el juez administra justicia.
La regla en materia de competencia es que toda gestión judicial deberá hacerse ante Tribunal competente
(art. 1 CPCC).

La competencia presenta caracteres:

 Debe estar fijada previamente por la ley: el justiciable debe saber de antemano que existe un órgano
jurisdiccional con competencia atribuida en la ley para conocer del asunto que le aqueja.

 Es de orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la competencia, ni modificarla


en cuanto a su distribución salvo supuestos especiales que la misma ley autoriza. En materia civil en el

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caso de la competencia territorial y también en el desplazamiento a la jurisdicción arbitral, cuando queda


librada a la voluntad de las partes.

 Es indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos indefectiblemente por él mismo. No
impide que por razones de auxilio judicial pueda encomendarse la comisión de cierta actividad procesal
a otros órganos.

 Es improrrogable: la regla general es que las partes no podrán conferir competencia a otros órganos
judiciales. Ya veremos que existen excepciones a esta regla.

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA

OM
ESPECIALIZACIÓN

Está referido a las distintas ramas del derecho sustantivo: civil, comercial, laboral, penal, contencioso
administrativo, etc. Es la competencia por “fueros”. El art. 165 de la Constitución Provincial hace
referencia a la competencia en razón de la materia del TSJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435

.C
en su art. 35 señala: ARTÍCULO 35º.- MATERIA. En la Provincia de Córdoba actuarán Jueces en lo Civil
y Comercial, de Familia, Correccionales, de Instrucción, jueces de Instrucción en lo Penal Económico,
de Menores, de Faltas, de Conciliación, Electoral y de Paz, salvo que la Ley asigne a un Juez competencia
DD
en todas las materias o en algunas de ellas.
Se tiene en cuenta el “principio de especialidad”, es la cuestión que se somete en el proceso civil en
función del contenido de la pretensión jurídica.
Por último cabe mencionar al art. 5 del CPCC: “la competencia se determinará por la naturaleza de las
pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado”.
LA

ORDEN JERÁRQUICO
Es la competencia por GRADOS. El proceso civil tiene la característica de ser de doble instancia, lo que
implica que la decisión de un juez es sometida a un control de legalidad o legitimidad, por intermedio de
los recursos ordinarios, que se ejercita por otro tribunal de grado superior. Encontramos jueces de primera
FI

instancia en lo civil y comercial, que son unipersonales y las Cámaras en lo civil y comercial que es un
órgano colegiado. Cabe aclarar que el juez que interviene en primera instancia no es un subalterno del
tribunal de segunda instancia o de alzada, ni este es superior jerárquico de aquél; sólo se establece como
una garantía para el justiciable.


Tribunal superior de justicia

Cámaras en lo civil y comercial

Jueces de primera instancia en lo civil y comercial

CUANTÍA

el monto pecuniario del litigio es otro criterio determinativo de la competencia entre jueces que ejercitan
sus funciones sobre asuntos de una misma índole, dando lugar a la competencia “ratione quantitatis”, que
operan no solamente estableciendo una diferenciación entre asuntos de mayor y menor cuantía, sino que
también se extiende hasta establecer limitaciones en cuanto al conocimiento, de asuntos a los Tribunales

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de segundo grado o de los recursos extraordinarios. Este criterio rige en el ámbito del derecho patrimonial
privado, y actualmente carece de trascendencia ya que nuestra legislación lo utiliza solamente cuando se
refiere a la competencia de los jueces de paz de campaña:
ARTÍCULO 49º.- COMPETENCIA material. Los Jueces de Paz de Campaña conocerán: 1.- De los
asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no supere los cuarenta jus, excluidos los
juicios universales. Para la determinación del valor económico del pleito se tomará en cuenta el capital
actualizado a la fecha de la iniciación de la demanda. En caso de que no pueda determinarse el valor de
los bienes, derechos o créditos litigiosos será competente el Juez en lo Civil y Comercial que
corresponda.

OM
DIVISIÓN O TURNO DE TRABAJO

Encuentra sus fundamentos en razones que consultan a una mejor división del trabajo y por aplicación de
disposiciones de características más administrativas que procesales. El turno judicial es establecido por
el TSJ, y se fijan en base a un criterio temporal o numérico por cantidad de juicios iniciados, por ejemplo:
en materia penal el turno se establece por la fecha en que ocurrió el hecho delictivo.

.C TERRITORIAL
DD
Otorga una solución para el establecimiento de órganos jurisdiccionales, ante el problema que representa
la dimensión geográfica del territorio. Su aplicación supone dividir el territorio en porciones ideales
(regiones), denominadas en nuestra provincia como “circunscripciones”. En base a ello se atribuye
competencia a los órganos más cercanos o accesibles para el justiciable. En cuanto al territorio, la
competencia se divide en circunscripciones judiciales, tanto en el orden nacional como provincial. En
nuestra provincia la Ley Orgánica del Poder Judicial en el art. 115 divide territorialmente el Poder Judicial
LA

en diez circunscripciones:

 CORDOBA CAPITAL.
 RÍO CUARTO.
 BELL VILLE.
FI

 VILLA MARIA.
 SAN FRANCISCO.
 VILLA DOLORES.
 CRUZ DEL EJE.
 LABOULAYE.


 DÉAN FUNES.
 RÍO TERCERO.

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ART. 6
C.P.C.C

ACCIONES ACCIONES
PERSONALE REALES
S

OM
CONTRACTUALE EXTRACONTRACTUAL
ES
INMUEBLES MUEBLES
S

.C
DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA
DD
Es regla sentada por las leyes procesales que la competencia es de orden público e improrrogable. Sin
embargo, en ciertos supuestos estas reglas de asignación de competencia se relativizan y se abren caminos
a las excepciones. El “desplazamiento de la competencia” tiene lugar cuando un juez que sería
originariamente incompetente, adquiere, por una disposición legal, competencia para conocer en uno o más
procesos o pretensiones.
LA

PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA

Supone un desplazamiento de la competencia hacia un juez que en principio resultaba incompetente. La


competencia prorrogable es la establecida para cuestiones de corte netamente patrimonial y en relación al
FI

territorio. La prórroga de la competencia por voluntad de las partes puede operar de dos formas: la expresa
o la tácita. La expresa es cuando los interesados manifiestan concretamente y por escrito su decisión de
someterse al juez a quien acuden; y será tácita cuando el actor entable la demanda y el demandado la conteste
u oponga excepciones sin declinar su competencia. Tiene que quedar claro que la competencia territorial es
prorrogable cuando se trate de intereses privados; es decir aquellas que versen sobre derechos disponibles


por las partes.

EXCEPCION: FUERO DE ATRACCIÓN

En aquellos juicios en que está en juego todo el patrimonio de una persona, ya sea por causa de muerte
(sucesión universal) o por estado falencial (concurso o quiebra), se quiebran las reglas de la competencia ya
que corresponde al juez que entiende en el sucesorio o en el concurso o quiebra entender en todas las
acciones personales pasivas contra el causante, concursado o fallido.

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Desplazamiento
de la
Competencia

Competencia Fuero de
Prórroga por Conexidad Atracción

OM
Evitar
Economía Procesos
Expresa Tácita sentencias
Procesal Universales
contradictorias

.C
CUESTIONES DE COMPETENCIA
DD
Son los medios con que cuentan los litigantes para lograr que el litigio trámite ante el juzgado que realmente
es competente. El Tribunal cuenta con tres momentos para pronunciarse sobre su competencia:

 Al dictar el decreto de admisión de la demanda (art. 1 CPCC, con excepción de la territorial).


LA

 Al resolver la excepción de incompetencia planteada por el demandado en el juicio ordinario.

 Al sentenciar en los demás juicios declarativos y en el juicio ejecutivo.

Las cuestiones de competencia se pueden plantear en un proceso dado de oficio o a petición de parte; a su
FI

vez las partes la pueden intentar por vía declinatoria o inhibitoria.




Es el acto procesal por el cual el demandado se presenta, en legal


forma y fundadamente ante el juez que está conociendo en el
Declinatoria juicio y solicita se declare incompetente, apartándose de seguir
haciéndolo.
Se sustancian como las demás excepciones previas en el juicio
ordinario, por juicio abreviado.

Es el acto procesal por el cual el demandado se presente, en legal forma y


fundadamente, ante el juez que él considera competente pidiéndole se
Inhibitoria declare tal, y exhorte al juez que está entendiendo en la otra causa para que
se inhiba de seguir haciéndolo.
Si se declara competente libra oficio inhibitorio al otro Tribunal con copia
del escrito de parte y toda documentación que estime pertinente

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LA COMPETENCIA EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL DE CÓRDOBA

El Título I, Capítulo I del CPCC establece las reglas de competencia; a saber:


 El art. 1 establece que toda gestión judicial debe hacerse ante tribunal competente.
 El art. 1, segundo párrafo, determina que:

 Si la competencia NO fuere prorrogable (es decir todas menos la TERRITORIAL).

OM
 De la exposición de los hechos resultare evidente no ser de la competencia del Tribunal ante quien se
deduce

Consecuencia: el Tribunal deberá inhibirse de oficio sin más trámite o si ya hubiere dado trámite a la
demanda o petición, el Tribunal no podrá declarar su incompetencia de oficio.
Es decir que la oportunidad que tiene el tribunal para pronunciarse sobre su competencia, con excepción de
la territorial, es al dictar el decreto de admisión de la demanda.


.C
La competencia es PRORROGABLE por voluntad de las partes ante el tribunal que por la
MATERIA, la CUANTÍA y la JERARQUÍA del orden judicial pueda conocer del asunto que ante
DD
él se prorroga. (art. 2)
 El art. 3 se refiere a las clases de prórroga (expresa o tácita).
 El art. 4 se refiere a la “extensión de la prórroga” que supone que la prórroga de la competencia se
extiende a las posteriores etapas o a los posteriores órganos superiores que intervengan en el proceso.
 El art. 6 establece las reglas de la competencia territorial.
 El art. 7 las reglas de la competencia por conexión; prescribe que el tribunal que conoció en un juicio
LA

es el competente para entender en aquellos juicios que se entablen con posterioridad sobre el mismo
objeto; también deberá entender en todos los procesos que deriven de la misma relación locativa y
el tribunal que intervino en la tramitación de medidas preventivas debe ser el mismo que intervenga
en el principal.
 Por último mencionamos al Capítulo II que se refiere a las “cuestiones de competencia”.
FI

COMPETENCIA FEDERAL

Nuestra Constitución Nacional establece un doble orden judicial: la justicia ordinaria o provincial (surge del


art. 5 C.N que prescribe que las provincias organizan su propia justicia) y la justicia Federal distribuida en
todo el país.
La competencia Federal es la facultad conferida a los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial
de la Nación para administrar justicia, en los casos, respecto de las personas y en los lugares que la
Constitución Nacional determina. Esta competencia es de excepción, limitada y excluyente de la provincial;
debe acreditarse en caso en que se solicita su intervención.
Ésta se aplica en razón de:

Teniendo especial consideración por la cualidad especial de las personas que son
parte en la controversia. Por ejemplo: si en el pleito intervienen ministros,
embajadores, etc. Encuentra su fundamento en lo preceptuado por el art. 116 C.N.
LAS PERSONAS y tiene por finalidad asegurar la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional
y las buenas relaciones con los países extranjeros.

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Según el mencionado artículo procede en los siguientes causas:


 Causas en que la Nación o alguno de sus entes sea parte.
 Causas entre vecinos de distintas provincias. Fuero de vecindad.
 Causas en que es parte un ciudadano extranjero. Fuero de extranjería.
 Causas en que es parte un Estado extranjero o una embajada extranjera o
embajadores, ministros o jefes de Estado extranjero.

Está relacionada al conocimiento de los litigios que impliquen aplicación de la


MATERIA legislación federal. Ésta legislación es la que esta conformada por la CN, los
tratados con naciones extranjeras o con organismos internacionales de carácter

OM
público y las leyes dictadas por el Congreso que regulan la actividad de la propia
Nación y sus organismos centralizados o descentralizados. Surte ésta
competencia cuando se trate de asuntos regidos por la CN, por la leyes dictadas
por el Congreso Nacional, entre otras

Encuentra su fundamento en el art. 75 inc. 30 CN. Debe verificarse si existe


LUGAR afectación de los derechos o de intereses nacionales en aquellos lugares que sean

.C de propiedad del Estado Nacional, adquiridos a las provincias por compra o


cesión con el objeto de instalar allí establecimientos de utilidad nacional o se
encuentren sujetos a su legislación, por ejemplo las dependencias de la
DD
Universidad Nacional de Córdoba.

CARACTERES
LA

Es improrrogable, limitada y privativa. La competencia federal en razón de la materia NUNCA es


prorrogable a la justicia provincial pero sí a la inversa, lo mismo sucede cuando lo es en razón del grado.
Pero puede ser prorrogada cuando está establecida en razón de las personas ya sea en forma expresa o tácita;
en estos casos se habla de “competencia concurrente”.
Es limitada porque no puede ejercerse fuera de los casos expresamente previstos por la Constitución
FI

Nacional. Y es privativa y por tanto excluyente de la competencia de los tribunales provinciales.




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POR LA NATURALEZA DEL ÓRGANO

JUECES PÚBLICOS - PROCESO JUDICIAL


Se realiza ante el Juez investido por el Estado de la potestad de Administrar Justicia, con todas las
Facultades que le son inherentes (Notio, Vocatio, Coertio, Executio y Iudicium). Basado en los Principios
de Juez Natural y Debido Proceso.

JUECES PRIVADOS – PROCESO ARBITRAL


El juez es llamado árbitro, que recibe mandato de las partes o la ley para dirimir un conflicto, respetando
las garantías de imparcialidad. Las cuestiones a resolver están limitadas a lo que las partes le propongan.

OM
Carece de coertio y executio. Su laudo debe protocolizarse en los libros de un juzgado ordinario, y así se
convierte en un título de ejecución.

POR LA NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN

UNIVERSALES

.C
Tienden a la distribución del Patrimonio de una persona por causa de muerte o falencia. Estos procesos
ejercen el fuero de atracción, es decir que el Juez que conoce sobre el caudal común de bienes: a saber el
juez de la sucesión o del concurso atraerán todas las causas que se presenten en adelante y estén
DD
relacionadas con los bienes de la sucesión o concurso. Podemos ver tres procedimientos Universales: EL
SUCESORIO, CONCURSAL, Y LA QUIEBRA

SINGULARES
Se da cuando las partes individuales están en conflicto. El actor y Demandado están en una posición
doble, contradictoria, e igual.
LA

También pueden estar organizadas como Litisconsorcio (es decir cuando hay pluralidad de sujetos en el
polo activo o pasivo)

POR LA EXISTENCIA O NO DE CONFLICTO


FI

CONTENCIOSOS
Tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto de intereses suscitado entre dos o
más partes. Esta forma se da aunque el demandado este rebelde.


ACTOS DE JUSRISDICCIÓN VOLUNTARIA


Tienen por finalidad integrar, constituir o dar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas
frente a la sociedad. En principio no hay conflictos. Y debe tomar intervención el Ministerio Público
Fiscal.

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POR LA
NATURALEZ ARBITRAL
A DEL JUDICIAL
ÓRGANO
ACTOS DE
POR LA JURISDICCIÓN
EXISTENCIA VOLUNTARIA
O NO DE
CONFLICTO CONTENCIOSO
PROCESO

OM
CIVIL CAUTELARE
POR EL FIN S GENERAL
PERSEGUIDO EJECUTIVOS
ESPECIAL
POR LA

.C NATURALEZA
DE LA
PRETENSIÓN
SINGULARES

UNIVERSALES
DD
Regulación y ubicación en el CPCC

 JUICIOS DECLARATIVOS GENERALES Y ESPECIALES (ART, 411 Y 412)


LA

 JUICIOS DECLARATIVOS GENERALES: ORDINARIO (417) Y ABREVIADO (418)


 JUICIOS EJECUTIVOS GENERAL (517) Y ESPECIALES (801) EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
 ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (828)
FI

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE


CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Procesos el proceso judicial es el medio instrumental para hacer efectivo el derecho subjetivo,
declarativos y desde ese punto de vista se plantean “objetivos” que pueden ser “generales” o


“particulares”. En efecto, el proceso está encaminado a lograr que el organismo que


tiene a su cargo el ejercicio de la jurisdicción dilucide y declare en una sentencia de
condena, el derecho que pretenden los sujetos que actúan en él. Es el caso de los
procedimientos declarativos. Dentro de los procedimientos declarativos encontramos
a los “abreviados” y los “ordinarios”. En nuestro sistema, la distinción entre uno y
otro tiene que ver con la cuantía de las pretensiones discutidas ya que “abreviado”
NO significa conocimiento restringido para el juez.

Procedimientos el juicio ejecutivo no es un proceso de conocimiento pleno que parte de una


ejecutivos pretensión inicialmente incierta, sino por el contrario, es un proceso de pura ejecución
que parte de la presunción legal de autenticidad de un título o de una resolución
judicial, y lo que se busca es hacer efectivo dicho crédito que viene ya establecido o
determinado en el documento o resolución que sirve de base a la pretensión ejecutiva.

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El juicio ejecutivo, a diferencia del ordinario, no tiene por objeto la declaración de


derechos dudosos o controvertidos que deban ser determinados o declarados por el
juez; no es la controversia o discusión de un negocio o causa, sino que es simplemente
un procedimiento establecido con el propósito de que pueda hacerse efectivo el cobre
de un crédito que viene ya establecido n el documento que le sirve de base a la
ejecución, crédito que no hay necesidad de que sea reconocido o declarado por el
juez, porque supone cierta la existencia del derecho a que se refiere se refiere el
documento o título. En estos procedimientos los plazos son sumarios, no hay
excepciones en forma de artículo previo, el tribunal tiene facultad pre-calificatoria de
prueba y las resoluciones apelables están limitadas. La prueba está prácticamente pre-
constituida en el título que sirve de base a la acción ejecutiva, y que lo único que se

OM
pretende es la ejecución de lo que allí consta. Cualquier discusión sobre la causa de
la obligación debe quedar diferida al juicio declarativo posterior.

CLASES DE PROCEDIMIENTOS EN CÓRDOBA

DECLARATIVOS:

1) GENERALES:
.C
 ORDINARIO (Art. 485 en adelante) Y
DD
 ABREVIADO (Art. 507 en adelante)

2) ESPECIALES: División de cosas comunes, mensura, deslinde, desalojo, rendición de cuentas,


alimentos y litis expensas, acciones posesorias, etc.

EJECUTIVOS:
LA

1) GENERALES: Juicio Ejecutivo Art. 517 en adelante.


2) ESPECIALES: Ejecución de sentencia, ejec. Hipotecaria, prendaria, ejecuciones fiscales.
FI

ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (Art. 828 en adelante): Actos relacionados con


incapaces, incapacidad e inhabilitación, curadores, venta de bienes, guarda de personas, protocolización de
testamentos, testamento cerrado, ológrafo, y especiales,copias y renovación de títulos, deposito de
mercaderías, constatación de mercaderías, etc.


ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA

Aquella que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia,
modalidad e interpretación de una relación o estado jurídico. Puede ser positiva o negativa. La primera se
basa en la afirmación de un efecto jurídico para el acreedor, por ejemplo pretender liberarse del pago
invocando prescripción de la obligación, la segunda sería cuando se pretende por ejemplo lograr la
declaración d nulidad de un acto jurídico. La característica fundamental de este tipo de pretensión consiste
en la circunstancia de la mera declaración de certeza, que resulta suficiente para satisfacer el interés de quien
la propone.

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TRÁMITE CÓRDOBA. ABREVIADO

ART. 413: El que ostente un interés legítimo puede entablar acción a fin de hacer cesar un estado de
incertidumbre, que le causa perjuicio sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica,
aún sin lesión actual.

REQUISITOS: 1) Interés legítimo: titular de un derecho subjetivo.

2) Estado de incertidumbre: acerca de lo que será materia de un litigio.

OM
TRÁMITE NACIÓN

ART. 322. - Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa,
para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una
relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al
actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. El Juez resolverá
de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en

.C
cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

REQUISITOS
DD
 Interés legítimo,
 Estado de incertidumbre
 que ese estado genere un daño, (LESIÓN ACTUAL)
 y que no haya otra vía.
LA
FI


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Bolilla N° 3: DEMANDA

MEDIACIÓN: APLICACIÓN EN EL PROCESO CIVIL

“Es un procedimiento no adversarial, aceptado voluntariamente por las partes, en el que un tercero neutral
ayuda a éstas a que en forma cooperativa encuentren un acuerdo”. Tiene como objetivo final alcanzar un
acuerdo que resulte superador de la disputa con raíces en reglas de cooperación por la compresión del
problema entre dos sujetos involucrados en un conflicto. De tal manera que la solución a la que se arribe se
ajustará a los intereses de las partes.
La mediación aparece como una técnica especializada realizada por un tercero denominado “mediador”;
quien tratará que las partes encaucen sus discusiones y que los miedos, emociones y posiciones no desvíen

OM
el objetivo del debate.

CARACTERES DE LA MEDIACIÓN

ES FLEXIBLE porque permite al mediador moverse dentro de un amplio sector de


formalidades mínimas

ES CONFIDENCIAL

.C en su procedimiento se debe garantizar el mayor grado de reserva para el


tratamiento de los problemas que a ella se someten. Las partes firman un
compromiso de confidencialidad y no van a quedar registros de las
DD
declaraciones hechas por las partes, tampoco puede usarse todo lo que se diga
en la mediación en un proceso judicial posterior.

ES INFORMAL su desarrollo no está sujeto a reglas rígidas especiales, se prevés normas


mínimas de actuación que condicionan el desempeño de los sujetos
involucrados y que de antemano deberán ser indicadas a los intervinientes por
LA

el mediador

ES ÁGIL Y por regla general su desarrollo insume poco tiempo que necesariamente es
EXPEDITIVO menor que el plazo de duración del proceso judicial.
FI

EL MEDIADOR

Es el tercero imparcial que posee un especial entrenamiento en las artes o técnicas experimentales al efecto


y que ingresa a la escena del conflicto, sin facultades dirimentes. Su intervención se dirige a incidir en las
partes a fin de que lleguen a un acuerdo. El mediador debe tener, condiciones de idoneidad específicas; esta
aptitud se obtendrá del entrenamiento que hayan efectuado estos sujetos.

PRINCIPIOS PROCESALES APLICABLES A LA MEDIACIÓN

PRINCIPIO DE impone la asistencia personal de las partes sin que puedan ser reemplazados por
PERSONALIDAD su apoderados; también el mediador debe dirigir en forma personalizada el
trámite.

PRINCIPIO DE deriva del de buena fe y lealtad procesal y se vincula al requisito de la


SOLIDARIDAD voluntariedad para la instancia mediadora, pues se entiende que quien acepta la

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mediación también está dispuesto a cooperar en el trámite para llegar a una


solución.

PRINCIPIO DE se manifiesta en el inicio de la instancia mediadora, durante su desarrollo y en


FEXIBILIDAD EN el acuerdo final. El trámite debe estar previsto con un criterio facilitador y
LAS FORMAS sencillo.

PRINCIPIO DE (de tiempo y gastos): desde el punto de vista del tiempo, la mediación debe
ECONOMÍA incidir en acortamiento o ahorro de tiempo; así el proceso puede llevarse
adelante en una o pocas sesiones y resultar exitoso (se vincula al principio de la
concentración de los actos).

OM
REGULACIÓN LEGAL DE LA MEDIACIÓN

La mediación puede ser “pública” o “privada”. Es pública cuando se la institucionaliza como una alternativa
regulada por el Estado, para que los particulares puedan acordar una solución en virtud de un procedimiento
libre. La “privada” es impartida por personas que se dedican a su práctica y que por sus condiciones de

.C
idoneidad cumplen la labor de acercamiento entre las partes.
A su vez, la mediación puede estar prevista en la ley como una instancia prejudicial o jurisdiccional: es decir
puede realizarse antes de la iniciación del juicio o durante su sustanciación. Como una instancia prejudicial
DD
es cuando puede ser cumplida antes de la presentación de la demanda; es lo que sucede en la Ley Nacional
de Mediación 24.573 y en la ley de la Provincia de Córdoba N°10.543 en donde se estableció como etapa
obligatoria antes de la iniciación de los juicios en el fuero civil y comercial; las partes sólo quedan
exentas del trámite de la mediación cuando existió un trámite anterior con un mediador registrado.
A su vez en Córdoba la ley establece en el artículo 6 por negación en cuales casos NO es obligatoria la
instancia de mediación antes del inicio del juicio. Entonces, en Córdoba la mediación es UNA ETAPA
LA

PREVIA Y OBLIGATORIA (SEGÚN EL CASO). El segundo supuesto planteado es cuando la mediación


es una instancia dentro del trámite que puede ser incorporada como instancia alternativa o eventual; así
podrá preverse fijándola en un punto determinado del proceso o dejando para que su oportunidad sea
determinada por el juez.
FI

En este sentido puede utilizarse la técnica de la mediación en un JUICIO en diferentes momentos procesales:
 Como etapa prejudicial optativa para ciertos tipos de pleitos.
 Durante la tramitación del juicio.
 En cualquier momento del juicio cuando el juez advierta como propicias sus circunstancias para
llegar a un acuerdo o a petición de parte.


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Privada

Pública
Pre Judicial
Mediación (Ley 24.573)
Judicial
Judicial

OM
Extrajudicial

MEDIACIÓN EN CÓRDOBA

.C
La mediación en nuestra Provincia se encontraba regulada por la Ley 8858 hasta el año 2018. El art. 1 de la
citada ley determinaba que la mediación era una instancia de carácter voluntario, como un método no
adversarial de resolución de conflictos cuyo objeto sea materia DISPONIBLE por los sujetos. Es decir que
DD
la regla general era que la mediación es de CARÁCTER VOLUNTARIO. Sin embargo el artículo
siguiente establecía las EXCEPCIONES a esta regla general, determinando supuestos en los cuales la
mediación es una INSTANCIA OBLIGATORIA dentro de un juicio civil y comercial.

REGLA GENERAL: voluntaria.


LA

EXCEPCIÓN: instancia obligatoria y judicial (en un proceso civil y comercial). Supuestos:

 En contiendas de  En todas las causas donde  Cuando el Juez por la


competencia de los jueces se solicite el beneficio de naturaleza del asunto, su
de primera instancia civil litigar sin gastos; complejidad los intereses
FI

y comercial que deban en juego, estimare


sustanciarse por el trámite conveniente intentar la
del juicio declarativo solución del conflicto por
abreviado y la vía de la mediación.
ordinario cuyo monto no


supere los 204 jus; Sin embargo NO SERA


OBLIGATORIO cuando las
partes ya hubiesen intentado
solucionar el conflicto en
mediación EXTRAJUDICIAL

El art. 3 de la Ley mencionaba aquellos tipos de causas que quedan excluidas de someterse a mediación y
tienen que ver con la naturaleza de las pretensiones, por ejemplo las cuestiones de familia o las cuestiones
penales.

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La ley determinaba los principios aplicables al procedimiento de la mediación (art. 4 y 5): Neutralidad;
confidencialidad de las actuaciones; comunicación directa de las partes; satisfactoria composición de
intereses; consentimiento informado.

ACTUALMENTE:

LA LEY 10.543 DEROGO LA LEY 8.858 (con excepción de los artículos 46, 53 y 55, para la
circunscripción o sede judicial de que se trate) Y ESTABLECIO QUE LA MEDIACION ES UNA
ETAPA OBLIGATORIA COMO REGLA EN TODOS LOS JUICIOS SALVO EN LOS
ENUMERADOS EN EL ART. 6 DE LA MISMA.
Todo lo anteriormente redactado es el ANTIGUO REGIMEN sólo a los fines comparativos.

OM
Se adjunta al material de estudio la ley 10.543 a los fines de su lectura COMPLETA.

ENTRADA EN VIGENCIA:

Artículo 80.- Implementación progresiva. La presente Ley entrará en vigencia en forma progresiva en las

.C
distintas sedes y asientos de cada una de las circunscripciones judiciales, conforme se disponga por vía
reglamentaria. En las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, sedes de la Primera y Segunda Circunscripciones
Judiciales, entrará en vigencia el día 1 de noviembre de 2018.
DD
ESQUEMA EXPLICATIVO:

MEDIACION LEY 10543


LA

MEDIACION MEDIACION
PREJUIDICIAL EXTRAJUIDICIAL
OBLIGATORIA VOLUNTARIA
FI

Cualquier otro Centro judicial de


centro judicial de mediación
mediación público o
privado


DILIGENCIAS PRELIMINARES

Con anterioridad a la interposición de la demanda y excepcionalmente durante sus etapas iniciales son
admisibles las medidas preparatorias y también las de prueba anticipada.
Diligencias preliminares agrupa una doble categoría de medidas procesales. Por una parte, aquellas medidas
destinadas a la preparación del proceso de conocimiento, y por otra aquellas destinadas a la conservación
de pruebas o a la producción anticipada de pruebas.

Son aquellas que tienen por objeto asegurar a las


Medidas preparatorias partes la idoneidad y precisión de sus alegaciones,
permitiéndoles el acceso a elementos de juicio
susceptibles de delimitar los elementos de su
futura pretensión u oposición, o la obtención de
medidas que faciliten los procedimientos
ulteriores.
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El art. 485 del CPCC establece cuáles son las medidas preparatorias del “juicio ordinario”; sin embargo
resulta aplicable a todos los juicios declarativos (generales y especiales) VER BOLILLA N° 2:
CLASICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. Cabe destacar que la enumeración que hace este artículo
no reviste el carácter de limitativo.

ARTÍCULO 485.- El juicio ordinario podrá prepararse por la persona que pretenda iniciarlo, solicitando

OM
que:

1) DECLARACIÓN Lo que se busca es la correcta individualización del futuro demandado, pidiéndole


SOBRE HECHOS que declare bajo apercibimiento sobre algún hecho relativo a su personalidad (por
RELATIVOS A LA ejemplo: si es soltero, casado, si es heredero, etc.) por lo tanto NO ES
PERSONALIDAD(…) 1) PROCEDENTE QUE SE LE PIDA QUE DECLARE SOBRE HECHOS QUE NO
La persona contra quien se SEAN RELATIVOS A SU PERSONALIDAD. ¿Qué sucede si el demandado no

.C
dirija la demanda, presta comparece? La última parte del artículo establece el “reconocimiento ficto” en caso
declaración jurada sobre de que el demandado no comparezca; por esto parte de la doctrina considera que
hechos relativos a su estamos frente a un supuesto de absolución de posiciones o lo que se conoce
personalidad y sin cuyo también como prueba confesional. Sin embargo otra parte de la doctrina critica esta
DD
conocimiento no sea posible postura estableciendo que en caso de estar ante un supuesto de prueba confesional,
promover el juicio. este inciso debería ser considerado una medida de prueba anticipada y NO una
medida preparatoria. Esta última postura entiende que no existe la sanción del
“reconocimiento ficto” que es propio de la prueba confesional y que, en caso de no
comparecer el demandado cuando se lo cita, deberá el actor procurarse de otros
medios para averiguar los datos que pretende conocer sobre la personalidad del
LA

actor.

2) EXHIBICIÓN DE LA Distinción con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: este código
COSA MUEBLE (…) Se prescribe en el art. 323 inc. 2: “que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse
exhiba la cosa mueble que por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que
fuere objeto del pleito y se corresponda”; el código de la Nación hace referencia a la “acción real de exhibir la
FI

deposite a la orden del cosa mueble”, que es una acción inherente a la posesión de cosas muebles. Es decir
tribunal, en poder del mismo que en la Nación es condición de admisibilidad de la medida preparatoria que quien
tenedor o de un tercero. la solicite intente luego una acción real. En nuestra Provincia NO se hace esa
distinción, de manera tal, que también es admisible cuando se intente luego una
acción personal.


El art. 491 CPCC prevé el supuesto en que el requerido se negare a exhibir la cosa
mueble: “ARTÍCULO 491.- La orden de exhibición de documentos o de cosas
muebles, se efectivizará por medio de apremio. Si esto no fuere posible por haberlos
el requerido ocultado, destruido o dejado de poseer intencionalmente, será
responsable de los daños y perjuicios que se originen al actor, los cuales se
estimarán según las reglas previstas en los artículos 333, 334 y 335”.
3) EXHIBICIÓN DE Todo aquél que se crea heredero, coheredero, legatario o albacea del causante, tiene
TESTAMENTO (…)”Se derecho a solicitar que se le exhiba el testamento para conocer su contenido, ya que
exhiba algún testamento, de allí surgirá o no la calidad invocada al solicitar la medida. Basta la sola creencia,
cuando el solicitante se crea no es necesario justificarla. El art. 491 CPCC establece que la orden de exhibición
heredero, coheredero, de testamente se efectiviza por apremios o sanciones. El oficial de justicia puede
legatario o albacea y aquél solicitar el allanamiento del domicilio y el secuestro del testamento para ponerlo a
fuere necesario para disposición del tribunal.
entablar la demanda”.

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4) EXHIBICIÓN DE La obligación del vendedor o comprador de exhibición es sólo en caso de evicción;


TÍTULOS (…) El vendedor esa es a condición para admitir esta medida preparatoria. ¿Si se niega? Se aplica lo
o el comprador, en caso de establecido en el inciso anterior.
evicción, exhiba los títulos u
otros documentos relativos a
la cosa vendida”.

5) EXHIBICIÓN DE (…)El socio, comunero o quien tenga en su poder los documentos o cuentas de la
DOCUMENTOS sociedad o comunidad los presente o exhiba.

6) RENDICIÓN DE (…) El tutor, curador o administrador de bienes ajenas, presente las cuentas de su

OM
CUENTAS administración.

7) NOMBRAMIENTO DE Se trata del supuesto de las personas sometidas a patria potestad, tutela o curatela
TUTOR O CURADOR (…) general deban demandar a sus padres, tutores o curadores o éstos a aquellos; el
Se nombre tutor o curador eventual proceso pudiere versar sobre bienes o negocios detraídos a la
para el juicio de que se trate. administración de los representantes de los incapaces; o los padres o uno de ellos
negase al menor adulto su consentimiento para que éste interponga una pretensión

.C
contra un tercero, el código civil impone a la solución consistente en el
nombramiento de un tutor o curador especial a fin de que asuma la representación
del incapaz.
DD
8) MENSURA (…)Se practique mensura del inmueble objeto de la demanda.

9) DECLARACIÓN DEL (…)La persona que pueda ser demandada por reivindicación u otra acción sobre
POSEEDOR cosa determinada que exija conocer si la ocupa y el carácter en que lo hace, exprese
si reconoce tenerla en su poder y a qué título la tiene.
LA

10) CONSTITUCIÓN DE Se trata de evitar los inconvenientes que origina una notificación al extranjero. El
DOMICILIO PROCESAL peticionante debe acreditar sumariamente la posibilidad de ausencia del futuro
(…)Si el eventual demandado a fin de que el tribunal pueda proveer a dicha medida.
demandado tuviere que
ausentarse del país
constituya domicilio, dentro
FI

del plazo que el tribunal fije,


bajo apercibimiento de
rebeldía.

11) DETERMINACIÓN (…) Se cita para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.




DE LA OBLIGACIÓN DE
RENDIR CUENTAS

MEDIDAS CONSERVATORIAS DE PRUEBA

Tienen por objeto la producción anticipada de ciertas medidas probatorias frente al riesgo de que resulte
imposible o sumamente dificultoso hacerlo durante el período procesal correspondiente
Estas medidas están reguladas en el art. 486 CPCC. Son medidas de prueba anticipada que pueden solicitar
las partes o futuras contrapartes. Su naturaleza se asemeja a la de las medidas cautelares. Sin embargo, las
medidas cautelares son medidas que se dictan “inaudita parte”; es decir sin otorgar la posibilidad al sujeto
pasivo de defenderse mientras que, en las medidas de prueba anticipada hay una debida intervención y
control de la parte contraria ya que debe observarse el principio de bilateralidad durante la producción de la

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prueba. Por otra parte, tanto en las medidas cautelares como en las medidas de prueba anticipada es necesario
demostrar el “peligro en la demora”; en las medidas de prueba anticipada debe invocarse al momento de
solicitarla ya que tienen carácter excepcional y sólo se admiten si se comprueba que el proponente se halla
expuesto a perder la prueba o resultare imposible o de muy difícil realización en la etapa procesal oportuna.
LEGITIMACIÓN: corresponde tanto al actor como al demandado.

RESTRICCIÓN PROBATORIA: las únicas medidas de prueba anticipada que pueden solicitarse:

 Declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos, o


próximos a ausentarse del país.
 Reconocimiento judicial y dictamen pericial para hacer constatar la

OM
existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de personas, cosas
o lugares.
 Pedido de informes o copias, a entes privados, a reparticiones públicas o
registros notariales.

DEMANDA

.C
Constituye la materialización del derecho a la acción que el Estado debe satisfacer abriendo una instancia
y obligándose a decidir sobre la pretensión que constituye el objeto material o jurídico de la acción. Para
que estemos ante una demanda es necesario que el conflicto le sea sometido por los particulares al órgano
DD
jurisdiccional y que este conflicto tenga relevancia jurídica.

Para que la demanda sea admitida debe cumplir NECESARIAMENTE las formalidades del art. 175 CPCC,
de lo contrario puede ser rechazada de oficio de conformidad con lo previsto por el art. 176 CPCC.

Art. 175 CPCC: La demanda se deducirá por escrito y expresará.


LA

1) El nombre, domicilio real, edad y estado civil del demandante; tipo y número de documento de identidad.
2) El nombre y domicilio del demandado.
3) La cosa que se demande designada con exactitud.
Si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido, cuando ello
fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende del prudente arbitrio
FI

judicial.
4) Los hechos y el derecho en que se funde la acción.
5) La petición en términos claros y precisos.

El art. 176 CPCC dispone que en caso de defecto o falta alguno de los requisitos los tribunales deben


rechazar de oficio las demandas expresando el defecto que contengan o podrán ordenar que aclare cualquier
punto. Si el actor no subsana los defectos o no hacen las aclaraciones en el plazo de treinta días, se operará
el desistimiento de pleno derecho.
Por otra parte cabe aclarar que también el demandado, al momento de contestar la demanda, podrá oponer
la excepción de defecto legal; la que será analizada en la bolilla siguiente.

REQUISITOS DEL ART. 175:

Los datos que individualizan al actor:

el nombre, domicilio real, edad, estado civil y DNI.


Si falta alguno de estos datos, ¿el podrá interponer excepción de defecto legal? La respuesta es que la falta de un
requisito formal de la demanda importa en realidad una “nulidad”, y para que la nulidad sea procedente es menester

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que el excepcionante manifieste y acredite un “agravio” sufrido, como consecuencia directa del acto viciado. Si no
hay agravio o perjuicio la excepción debería rechazarse.

Los datos que individualicen al demandado:

el nombre (que debe ser completo pero si no lo conoce puede utilizar medidas preparatorias o hacer uso de la
posibilidad de requerir informes y oficiar al Registro Civil para que proporcione datos) y el domicilio. En cuanto
al domicilio la norma no especifica de qué tipo de domicilio se requiere; sin embargo el art. 144 inc. 1 CPCC
dispone que la citación de comparendo del demandado debe hacerse al domicilio real.
El domicilio contractual no es el requerido para este caso y sólo es válido para determinar la competencia del
Tribunal.

OM
La cosa demandada:

el actor debe individualizar su pretensión en términos claros y precisos. Y si se reclama una suma de dinero debe
establecerse el monto adeudado. Además debe existir congruencia entre la acción ejercitada y la causa determinada
en ella (por ejemplo: si se demanda por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual – ACCIÓN – debe
señalarse el cuasidelito que genera la obligación de resarcir que podría ser un accidente de tránsito – CAUSA -)
La norma obliga a la determinación de los montos y en caso de indefinición se afecta el derecho de defensa en

.C
juicio pues ésta no sólo consiste en la oposición a las pretensiones del actor sino a toda la estrategia a asumir frente
a la demanda, ya que puede ser conveniente allanarse a la pretensión del actor, como una manera de obtener costas
por su orden o, por ejemplo, reconocer parcialmente la deuda, etc.
DD
Los hechos y el derecho en que se funda la acción:

En cuanto a la exposición de los hechos existen dos teorías: “la teoría de la sustanciación” que es la seguida por
nuestra ley procesal y dispone que deben exponerse circunstancialmente los hechos que constituyen la relación
jurídica; mientras que la “teoría de la individualización” basta con que se indique la relación jurídica que
LA

individualiza la acción. ¿Qué consecuencia trae aparejada la adopción de alguna de las dos mencionadas teorías?
La consecuencia se da en el campo de la litispendencia y cosa juzgada con el cambio de acción ya que la “teoría
de la sustanciación” frente al cambio de la demanda, aún ante la misma relación jurídica, se alteran los hechos y
no se da la litispendencia o la cosa juzgada. Distinto sucede en la “teoría de la individualización” mientras la
calificación de la relación jurídica siga siendo la misma, a pesar de la alteración de los hechos, no hay cambio de
demanda y se da la litispendencia o la cosa juzgada.
FI

La petición en términos claros y precisos:

Las peticiones pueden ser de dos clases: principales y accesorias. Las principales son las que indican el objeto de
la demanda y en ellas se expresa lo que se reclama al demandado. Las accesorias son las que el actor puede agregar


a las principales, siempre que exista conexidad, pero sobre las cuales no puede pronunciarse el juez si no han sido
formuladas expresamente.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE CON LA DEMANDA

Si bien el tema de la prueba documental será analizado más adelante es necesario realizar algunas
aclaraciones para entender qué tipo de documentos deben acompañarse junto con la demanda.
Prueba documental: de acuerdo a nuestra legislación la prueba documental es aquella que contiene una
atestación escrita por la que se expresa algo referente a un hecho o un acto capaz de producir efectos
jurídicos. Existen tres clases de documentos, a saber: a) documentos habilitantes de instancia (son aquellos
donde el derecho se manifiesta y sin los cuales no puede requerirse su apertura; por ejemplo una partida de
defunción en una declaratoria de herederos), b)documentos fundantes de la pretensión (son aquellos que

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comprueben todo lo relativo a la causa pedir y a las defensas opuestas, por ejemplo el contrato de locación
en una acción por cobro de alquileres), y c) documentos justificantes de la pretensión (son aquellos
generalmente emanados de terceros y por tanto no constituyen prueba documental sino testimonial escrita,
por ejemplo el presupuesto de un taller mecánico).
El art. 182 CPCC prescribe: “el actor deberá acompañar a la demanda los documentos de que haya de
valerse”. La prueba documental tiene un plazo para su producción mucho más amplia que el resto de las
pruebas, y permite acompañarla con posterioridad a la interposición de la demanda cargando con las costas
por presentación tardía (art. 182 CPCC). Como vemos en la distinción formulada anteriormente, los
documentos que deben acompañarse juntamente con la demanda son los que habilitan la instancia y esto
conforme al tipo de juicio de que se trate (por ejemplo fotocopia del DNI, partida de nacimiento, partida de
defunción, licencia de conducir, etc).

OM
EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA

El ejercicio de la acción procesal es un poder abstracto de obrar independiente del derecho sustantivo que
lo avale (porque el actor tendrá el derecho de accionar aun cuando el juez al momento de dictar la sentencia
rechace su pretensión). Tiene un objetivo concreto que es la satisfacción material de un derecho desconocido
o cuestionado y ello involucra la “pretensión material”. También contiene una “pretensión formal” que

.C
apunta al debido proceso legal.

PRETENSIÓN MATERIAL PRETENSIÓN FORMAL


DD
Tiene la importancia de fijar el ámbito material del Además de la satisfacción del derecho subjetivo
pronunciamiento del órgano jurisdiccional. La materializable también existe una pretensión al
trasgresión de los límite fijados por el pretendiente hace desarrollo del debido proceso legal y ello depende de la
incurrir al juzgador en el vicio de congruencia que se acción que se haya ejercido.
denomina ultra y extra petita.
LA

EFECTOS SUSTANCIALES DE LA ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA

 Interrumpe el curso de la prescripción adquisitiva o liberatoria, aun articulada ante un juez


incompetente o conteniendo defectos de forma.
FI

 Determina la opción en las obligaciones alternativas, cuando ésta ha sido diferida al acreedor, pues
en caso contrario, a falta de acuerdo previo, la elección corresponde al deudor.
 Genera inhibición para los letrados, para el Tribunal, los administradores, de adquirir la “cosa
litigiosa”.


EFECTOS PROCESALES DE LA ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA

 Determina el sometimiento del actor a la competencia del juez ante el que se entabla la demanda, en
los casos de que ella fuera prorrogable y a elección del actor.
 Obliga al tribunal a admitir o rechazar la demanda.
 Crea un estado de litispendencia, impide accionar con igual pretensión que aquella que ya ha sido
resuelta y ha hecho cosa juzgada.
 Cuando es notificada constituye en mora al demandado si no lo estaba con anterioridad (arts. 886,
887 y 888 CC).
 Impide al actor el desistimiento inaudita parte del proceso, a partir de la notificación del demandado.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA

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¿En qué oportunidades se puede ampliar la demanda?

 Antes de contestar la demanda  Hasta el decreto de  Hasta tres días después de la


(art. 178 CPCC): puede inclusive autos para la definitiva, apertura a prueba, por
introducir hechos nuevos pero siempre que se trate de hechos no alegados en la
deben corresponder con la la PETICIÓN y no demanda (art. 203 CPCC).
misma acción o causa pedir. Por implique un cambio de
ejemplo: si reclamo daño acción (art. 179 - 180
emergente puede ampliar a daño CPCC).
moral pero NO podrá acumular
un desalojo con un proceso de

OM
rendición de cuentas.

ACLARACIÓN: en el sistema de Córdoba, una vez que se da lugar a alguno de estos supuestos de
ampliación, la sustanciación NO ES OBLIGATORIA. En la Nación SI LO ES ya que se establece un
traslado a la contraria para que reconozca o niegue los hechos (art. 356 inc 1 CPCCN).

HECHOS NUEVOS: el hecho nuevo se encuentra conceptualizado en el art. 203 CPCC como “aquel

.C
ocurrido con posterioridad a la demanda y su contestación” también “aquel ocurrido con anterioridad pero
que ha llegado a conocimiento de las partes con posterioridad a dichos actos procesales y deben prestar
juramento de esa circunstancia”. La oportunidad para su introducción (es decir para alegarlos) es hasta tres
días después de la apertura a prueba – EN LA NACIÓN EL PLAZO ES DE CINCO DÍAS Y NO SE
DD
REQUIERE JURAMENTO, PERO SE CORRE TRASLADO POR CINCO DÍAS A LA CONTRARIA-

OBJETIVA
LA

ORIGINARIA
SUBJETIVA
FI

Acumulación
AMPLIACIÓN DE
de DEMANDA
pretensiones


POR INSERCIÓN RECONVENCIÓN

SUCESIVA
POR INTERVENCIÓN
EXCLUYENTE Y
REUNIÓN TERCERÍA

PROCESO ACUMULATIVO

El proceso acumulativo o por acumulación es aquel que sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones.
La justificación del proceso acumulativo reside en dos tipos de fundamentos: uno atiende a la reducción de
tiempo, esfuerzo y gastos que comporta el tratamiento conjunto de dos o más pretensiones; el otro tiene en

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mira la necesidad de evitar la eventualidad de pronunciamientos contradictorios a que puede conducir la


sustanciación de pretensiones conexas en procesos distintos.

CLASES DE ACUMULACIÓN:

ORIGINARIA operan cuando las pretensiones se propongan conjuntamente desde el comienzo


del proceso.

Dentro de la ACUMULACIÓN ORIGINARIA distinguimos según se atienda


simplemente a la pluralidad de pretensiones, o además, a la pluralidad de sujetos
activos o pasivos que las interponen, o frente a quieren se interponen, cabe
distinguir entre dos clases de acumulación originaria de pretensiones: la

OM
OBJETIVA y la SUBJETIVA.

ACUMULACIÓN OBJETIVA: es la reunión, en una misma demanda,


de las distintas pretensiones que el actor tenga frente al demandado,
realizada con el fin de que sean sustanciadas y decididas en un proceso
único. Los requisitos que exige el CPCC para que pueda existir
acumulación son: 1. Que las pretensiones no sean contrarias entre sí, de

.C modo que por la elección de una quede excluida la otra, 2. Correspondan


a la competencia de un mismo juez, 3. Puedan sustanciarse por los
mismos trámites.
DD
ACUMULACIÓN SUBJETIVA: tiene lugar toda vez que, entre más de
un actor o demandado o entre las de un actor y más de un demandado se
sustancian, en un mismo proceso, pretensiones conexas por la causa o por
el objeto. Se halla justificada no sólo por razones de economía procesal
sino por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias
LA

y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente puede originar el


tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas por el mencionado tipo
de conexión.
La acumulación procede siempre que las distintas pretensiones sean
conexas en virtud de la causa, del objeto o de ambos elementos a la vez.
FI

Es decir, cuando se invoque como fundamento de ellas una misma


relación jurídica o una misma situación de hecho o cuando medie
coincidencia respecto de la clase de pronunciamiento que se pide.

SUCESIVA opera cuando a la pretensión originaria se agreguen o incorporen otra u otras. A




su vez se debe distinguir la acumulación por “INSERCIÓN” (opera cuando una


nueva pretensión se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para la
satisfacción de otra) de la acumulación por “REUNIÓN” (tiene lugar cuando,
existiendo diversas pretensiones que se han hecho valer en otros tantos procesos,
éstos se funden en uno solo).

ACUMULACIÓN SUCESIVA POR INSERCIÓN: se da cuando una


pretensión se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para a
satisfacción de otra. Dentro de ella encontramos tres clases: la
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (que ya fue explicada
anteriormente), la RECONVENCIÓN (que será explicada en la bolilla
siguiente) y la INTERVENCIÓN DE TERCEROS y TERCERÍAS (que

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también serán explicados en otros temas, lo importante de saber aquí es


que la nueva pretensión proviene de terceros).

INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN

La imparcialidad del juez es el pilar fundamental del sistema judicial. Cuando esta neutralidad se encuentra
sospechada, los códigos contienen prescripciones tendientes a sustraer al juez del conocimiento de una causa
cuando pueda verse comprometida su imparcialidad. La ley acuerda a los litigantes el instituto de la
“recusación” que permite eliminar de la relación procesal al juez sospechado. También la ley le reconoce a

OM
los jueces la posibilidad de apartarse del conocimiento de la causa cuando se encuentre comprendido en
alguna causal de recusación; es lo que se conoce como “excusación de los magistrados”.

RECUSACIÓN: es el medio acordado por la ley procesal a las partes a fin de apartar a un juez del
conocimiento de una causa, cuando por algún motivo existan dudas sobre su imparcialidad. Existen dos
formas de recusación:

Recusación
expresión de causa:
.C
sin si bien existe causal para recusar el legislador ha dispensado a la parte
recusante de expresar y probar la causal en que ella se sustenta. Se encuentra
contemplado en el Art. 19 del C.P.C.C.
DD
Límites que surgen de la recusación sin expresión de causa:
1- Sólo se puede interponer al entablar la demanda, al contestarla u
oponer excepciones y dentro de los tres días de notificado el
llamamiento de autos para la definitiva o del decreto de avocamiento.
2- Se puede utilizar en una única oportunidad en toda la tramitación del
LA

pleito.
3- No se utiliza en cuestiones incidentales, en procesos concursales, en
la diligencias preparatorias de los juicios, en las que tienen por objeto
asegurar el resultado del pleito, en la ejecución de diligencias
comisionadas, a menos que fuesen probatorias y en las diligencias
FI

para la ejecución de sentencia a no ser por causas nacidas con


posterioridad a ella.

Recusación con el C.P.C.C en el art. 17 enumera las causales de recusación.


expresión de causa:


Causales vinculadas al afecto: este afecto puede existir entre el juez y


algunos de los sujetos intervinientes en el juicio. El concepto es comprensivo
de un estado de ánimo del juzgador referido con el amor. Es decir, cuando el
juez se encuentra relacionado con alguna de las partes o sus letrados por
vínculos parentales. El grado de parentesco que se requiere para invocar esta
causal es en línea ascendente alcanza a los padres, abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos; en la línea descendente a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos y
colaterales comprende a hermanos, tíos, sobrinos y primos y el parentesco por
afinidad abarca suegros, yernos y cuñados.
También incluye la causal vinculada al afecto la amistad definida como el
afecto personal, puro y desinteresado. La amistad debe ser manifiesta.

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Causales vinculadas al interés: es el interés que vincula al juez con alguna


de las partes; es decir que el juez pueda recibir un provecho económico,
patrimonial o moral por causa de la decisión del pleito. Puede ser directo
(cuando el juez o alguno de sus parientes en los grados especificados podría
obtener un beneficio material en el resultado del pleito) o indirecto (cuando
la decisión de ese pleito influya de una manera eficaz en el resultado de otro
pleito en el que el juez o sus parientes resulten beneficiados).

Pleito pendiente: pleito del juez anterior ya sea con alguna de las partes,
mandatarios o letrados.

OM
Acreedor, deudor o fiador que detente el juez con respecto a alguna de las
partes.

Animadversión: el apasionamiento adverso u odio del juez hacia la parte y


que produce un estado mental que altera su ecuanimidad. Debe ser cierta y
debe haber sido exteriorizada por hechos graves.

.C
LEGITIMACIÓN PARA RECUSAR
DD
Recusación sin expresión de causa: las partes podrán deducirla por sí o por intermedio de sus representantes.
Quedan excluidos los letrados patrocinantes y las partes incidentales.
Recusación con expresión de causa: a las partes, es decir a los titulares de las pretensiones hechas valer en
juicio, a sus representantes, mandatarios y también a los terceros que ingresen al proceso y que se ubiquen
al lado de las partes. Art.20 C.P.C.C. y art. 66 C.P.P.
LA
FI


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BOLILLA N° 4:
OPOSICIÓN A LA PRETENSIÓN
La defensa significa, en sentido amplio, la oposición a la pretensión esgrimida por el actor. El poder de
excepción se presenta como el poder constitucional otorgado a todo sujeto a quien se le atribuye una
determinada conducta o responsabilidad, a los fines de solicitar ante el juez el rechazo de la pretensión del
adversario.
En la regulación del poder de excepción el legislador tiene en cuenta el principio de economía procesal y
sus derivaciones consistentes en el de eventualidad y de concentración procesal. Por aplicación del principio
de eventualidad el demandado deberá deducir simultáneamente y en un solo acto, todos los medios de ataque
o defensa de que disponga. La concentración también se presenta ya que en el acto de contestación se reúne
la mayor actividad procesal, que consiste en la deducción simultánea de todas las excepciones con que

OM
cuenta el accionado.
En conclusión el “poder de excepción” tiene una doble orientación. Por un lado, se manifiesta por
circunstancias obstativas que hacen a la inexistencia de los presupuestos procesales para el ejercicio válido
del poder de acción y por el otro se trata de obstáculos jurídicos introducidos por el demandado y que atacan
el fundamento alejado por el actor para el éxito de su pretensión.
La postura procesal que, normalmente, adopta el sujeto frente a quien se deduce la pretensión, consiste en
resistirse a ella mediante la formulación de declaraciones tendientes a que su actuación sea desestimada por

.C
el órgano judicial. Frente a la pretensión del actor, aparece la oposición del demandado; y en la medida en
que la primera configure un ataque, la segunda se caracteriza como una defensa, expresión que sirve para
denotar genéricamente las distintas clases de oposiciones que el sujeto pasivo puede formular contra la
pretensión procesal.
DD
CITACIÓN DEL DEMANDADO

El juez debe disponer que se confiera traslado de la demanda a su destinatario, vale decir, que se pongan en
conocimiento del demandado las pretensiones formuladas por el actor, y ordenar, asimismo, que aquél sea
LA

citado para comparecer y constituir domicilio.


Nuestro Código Procesal Civil y Comercial regula el plazo de comparendo en el art. 163 CPCC: “El plazo
de comparendo será de tres días cuando la persona se encontrare en el lugar del juicio. En caso contrario,
el tribunal lo fijará atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones”.
La forma de comparecer es presentándose ante el Tribunal por escrito o por diligencia, fijando su domicilio
FI

legal (Art. 162 CPCC).


En cuanto a las formas de realizar la citación cabe distinguir según se conozca o no el domicilio del
demandado, en el primer caso se hace por Cédula de Notificación a su domicilio real, y se deberá acompañar
copia de la demanda y de la documental; el segundo se hará por medio de Edictos.


ARTÍCULO 164.- La cédula o el edicto de citación o emplazamiento contendrá:


1) Nombre, apellido y domicilio de las personas a quien se dirige.
2) El objeto de la citación o emplazamiento indicado con la mayor determinación posible.
3) La designación del tribunal y secretaría, la fecha del proveído y las actuaciones en que haya recaído.
4) El lugar, el plazo, o día y hora del comparendo.
5) La prevención de que si el comparendo no se efectúa se irrogará al citado el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho, terminando con la fecha y firma de alguno de los facultades en el art. 146.

ARTÍCULO 165.- La citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o ella fuera incierta.
Los edictos se publicarán cinco veces. El emplazamiento será de veinte días y correrá desde el último día
de su publicación.

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REBELDÍA

Se trata del incumplimiento a la obligación de comparecer al proceso. El efecto principal que tiene la
declaración de rebeldía es que el proceso continúa como si estuviere presente. También procede cuando
cualquiera de las partes, luego de su comparendo abandona el proceso. La bilateralidad del proceso se
cumple con la citación a la contraria, y si el citado no comparece, el incumplimiento de dicha carga procesal
trae aparejado para él consecuencias disvaliosas.
La rebeldía, en los procesos ordinarios, debe ser PEDIDA por el actor. No opera de pleno derecho. En el
caso del proceso abreviado, la rebeldía es automática, como veremos más adelante.

DECLARACIÓN DE REBELDÍA

OM
El art. 110 CPCC establece los supuestos para la procedencia de la declaración de rebeldía:
- El demandado que no hubiere comparecido a estar a derecho en el plazo que se le hubiere acordado (plazo
de 3 días).
- La parte que habiendo comparecido a juicio no constituyera domicilio en el radio que corresponda.
- La parte que actuando por apoderado o representante, fuera emplazada de acuerdo con los artículos 96 ó
97, y no compareciere en el plazo otorgado (en el caso de muerte, incapacidad sobreviniente o renuncia).

.C
- La parte que revocando el poder que hubiere otorgado no compareciere por sí o por apoderado.
Una vez que se dan alguna de estos supuestos, se acompaña cédula de notificación debidamente diligenciada
en donde consta la notificación de la comparencia y el plazo y la parte solicita al Tribunal la declaración de
rebeldía. Decretada la rebeldía, ésta tendrá los siguientes efectos:
DD
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 144 inc 2 (notificar al domicilio real la providencia que declara
la rebeldía y la sentencia dictada, mientras ella subsista), las demás resoluciones se tendrán por
notificadas en el día de su fecha.
 El rebelde será admitido como parte en cualquier estado del juicio, cesando el procedimiento en
rebeldía.
LA

LA REBELDÍA CITADA POR EDICTOS

El rebelde que ha sido citado por edictos, tendrá los siguientes efectos:
FI

 No será necesaria la notificación de la rebeldía.


 La sentencia se dictará con arreglo al mérito de los autos y será notificada por edictos, publicados
por un día.
 En juicios declarativos respecto de los cuales no puede promoverse otro sobre el mismo objeto:
- Se designará como representante al asesor letrado, quien podrá responder sin admitir ni negar los


hechos expuestos.
- Si el rebelde compareciera luego de vencido el plazo de ofrecimiento de prueba, podrá pedir la
apertura en segunda instancia.
El art. 114 CPCC nos habla del supuesto de la declaración de rebeldía del actor (que también puede ser
pedida) en dicho caso el efecto que tiene es que el demandado podrá pedir medidas cautelares para asegurar
el pago de las costas el juicio.

LA DEFENSA

La postura procesal que, normalmente, adopta el sujeto frente a quien se deduce la pretensión, consiste en
resistirse a ella mediante la formulación de declaraciones tendientes a que su actuación sea desestimada por
el órgano judicial. En el juicio ordinario, luego de la citación de comparendo el actor va a solicitar que “se
le corra traslado de la demanda”; si hubiere comparecido y constituido domicilio dentro de radio de

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Tribunales, la Cédula de Notificación del traslado se lo notifica a dicho domicilio. Durante el plazo de
traslado, que es de 10 días, el demandado podrá asumir las siguientes actitudes:

ACTITUDES QUE PUEDE ASUMIR EL DEMANDADO ANTE EL TRASLADO DE LA


DEMANDA

 CONTESTA DEMANDA.
 NO CONTESTA.

A) CONTESTA DEMANDA:

OM
Es el acto mediante el cual el demandado alega todas las excepciones y defensas que intenta hacer valer
contra la pretensión procesal. Cualquiera sea el tipo de proceso de que se trate, dicho acto reviste importancia
fundamental por cuanto determina definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse prueba y
delimita, asimismo, el thema decidemdum, pues la sentencia definitiva sólo puede versar sobre las
cuestiones planteadas por ambas partes. . Contestar la demanda es una carga procesal que implica un
imperativo del propio interés. Debe reconocer y negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos

.C
en la demanda, pudiendo su silencio, sus respuestas evasivas ser estimadas como reconocimiento (admisión)
de la verdad de los hechos.
DD
1) NIEGA LOS HECHOS Y EL DERECHO.

Acto formal por el cual el demandado niega los hechos esgrimidos por el actor y el derecho en que se funda
la pretensión, invocando circunstancias obstativas, extintivas, modificativas o impeditivas. Y actualmente,
se ha sumado la carga de expresar su versión de los hechos, la que debe ser clara, en virtud del principio de
solidaridad. Y aquí se fijan los hechos de los cuales versará el resto del proceso.
LA

El contenido de la contestación debe ser categórico, claro y terminante, evitando ambigüedades. Debe negar
cada uno de los hechos expuestos en la demanda; por lo tanto la negativa genérica o indeterminada de los
hechos expuestos en la demanda no satisface el requisito legal y equivale a silencio que autoriza a estimar
la existencia de una admisión de aquéllos. Asimismo no es necesario que admita o niegue punto por punto
todos los detalles y circunstancias incluidos en la exposición del demandante, corresponde que se pronuncie
FI

en forma clara y explícita con respecto a cada uno de los hechos esenciales sobre los que debe versar el
litigio. Constituyen respuestas evasivas aquellas manifestaciones reticentes o ambiguas del demandado,
como, por ejemplo, la formulada en el sentido de que no se reconocen ni niegan los hechos expuestos en la
demanda.
Reconocer la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan. En caso de silencio o


evasivas de esos documentos se le tendrán por reconocidos.


Deben observarse los mismos requisitos prescriptos en el ART. 175 para entablar la Demanda. Y el art. 192

PLAZOS:

* En la NACIÓN debe responderse en un plazo de 15 días en el Proceso Ordinario (Para constituir


domicilio y contestar).

*En CÓRDOBA plazo para contestar la demanda es de 10 días en el Proceso Ordinario, el plazo de
6 días para comparecer, contestar la demanda y ofrecer prueba en el juicio abreviado y en el Juicio
Ejecutivo, sólo se le permite oponer excepciones enumeradas taxativamente.

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ARTÍCULO 493.- Comparecido el demandado, o firme la declaración de rebeldía, se decretará


traslado para contestar la demanda por diez días.

ARTÍCULO 192.- En la contestación, el demandado deberá confesar o negar categóricamente los


hechos afirmados en la demanda, bajo pena de que su silencio o respuestas evasivas puedan ser
tomadas como confesión. La negativa general no satisface tal exigencia.
Deberá también reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos
acompañados que se atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que se
acompañen, bajo pena de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso. Será aplicable a la
contestación de la demanda lo dispuesto en el art. 182.

OM
EFECTOS:

Determina los hechos controvertidos, consolida la competencia del tribunal (si es que no opone la excepción
de incompetencia), y contribuye a formar la plataforma fáctica y el límite material del pronunciamiento.

2) CUESTIÓN DE PURO DERECHO:

.C
En esta ocasión el demandado contesta demanda, habiendo coincidencia de cómo se dieron los hechos, pero
no en cuanto a la imputación jurídica que cabe darles. Esto puede suceder cuando hay que interpretar una
cláusula contractual. En estos casos se omite la etapa probatoria, pasándose directamente a la discusoria.
DD
3) RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS Y EL DERECHO

Es el “allanamiento”. Que consiste en la declaración en cuya virtud el demandado reconoce que es


fundada la pretensión interpuesta por el actor. No debe confundirse con la “cuestión de puro derecho” ya
que aquí el demandado reconoce la razón que le asiste al actor,y una conformidad con sus alegaciones
LA

jurídicas.
El allanamiento debe ser puro y simple, no estar sometido a condición y además debe ser categórico y
terminante, debiendo utilizar fórmulas precisas que no dejen lugar a dudas. Puede ser expreso o tácito, según
que el demandado reconozca manifiestamente la justicia de la pretensión frente a él deducida o adopte una
actitud concordante con esa pretensión, por ejemplo, cumpliendo con la prestación que el actor reclama.
FI

Puede asimismo, ser Total o Parcial, según recaiga sobre todas o sobre algunas de las pretensiones
planteadas en la demanda. En este último caso se ha resuelto que no corresponde dictar sentencia de
inmediato respecto a la pretensión objeto del allanamiento, debiendo sólo tenerse éste presente para el
momento oportuno.
Cabe tener presente que el hecho de que el demandado se allane no exime al juez de la obligación de dictar


sentencia sobre el fondo del asunto, pues el allanamiento carece de fuerza decisoria.
El allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
En cuanto a las costas o gastos del proceso, pueden repartirse para ambas partes.

CÓRDOBA:

ARTÍCULO 131.- Cuando al contestar el traslado la parte se hubiere allanado en forma real,
incondicionada, oportuna, total y efectiva, las costas se impondrán por su orden, a menos que mediare
mora o fuere culpable de la reclamación.
Si además del allanamiento resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio,
las costas se impondrán al actor.

1) OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES

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“Es un poder amplio cuyo ejercicio corresponde a quien es demandado en un proceso y se satisface mediante
la presentación de cuestiones jurídicas, opuestas a las postuladas por el actor mediante el ejercicio de la
acción” (Concepto de Clariá Olmedo)
Se tratan de defensas que el demandado opone a la pretensión del actor en la forma y oportunidad señalada
en la ley, esgrimiendo hechos modificativos, impeditivos, o extintivos. Será modificativo cuando hay una
circunstancia que transforma. Ej.: Novación, Pago parcial. Etc. Impeditivo se da cuando se exige el
cumplimiento de contrato y quien lo solicita no cumplió con su parte y Extintivo será cuando haya
prescripción, o pago.
El poder de excepción posee una doble orientación: su ejercicio puede dirigirse a dos cuestiones
fundamentales; o bien cuestionar el válido ejercicio de la acción o cuestionar el fundamento alegado. Surgen

OM
así dos excepciones las sustanciales y las procesales.

EXCEPCIONES SUSTANCIALES: EXCEPCIONES PROCESALES:

el demandado acepta los hechos de la demanda en son obstáculos impeditivos del pronunciamiento
cuanto elemento constitutivo de la relación jurídica sobre la decisión de fondo con respecto a la
sustancial que el actor persigue hacer prevalecer; pretensión hecha valer en el proceso. A su vez se

aquella relación.
.C
pero fundamenta su pretensión con la afirmación de
hechos impeditivos, modificativos o extintivos de

Ésta, a su vez, se sub clasifican en “perentorias” y


sub clasifican en dilatorias y desplazatorias. Las
segundas son aquellas que persiguen que el trámite
del proceso sea desarrollado por ante el órgano
jurisdiccional que se estima corresponde
DD
“dilatorias”. Las primeras persiguen la eliminación legalmente.
del proceso en que se plantea la pretensión sin dar
posibilidad de volver a plantearla en proceso
alguno; mientras que las segundas producen una
paralización transitoria del trámite.
LA

MOMENTOS PARA OPONER EXCEPCIONES: las sustanciales se oponen al contestar la demanda y,


excepcionalmente, tres días después de la apertura a prueba (aquí debe fundarse en hechos que jure haber
FI

llegado a su conocimiento con posterioridad, en dicho caso se le corre traslado al actor para que en el plazo
de tres días confiese o niegue los hechos). Las procesales, en el juicio ordinario, se oponen ANTES de
contestar la demanda, son de previo y especial pronunciamiento y tramitan como incidentes. Arts. 183, 184,
185 y 186 CPCC).
En los demás juicios declarativos las excepciones procesales se interpondrán al contestar la demanda y serán


resueltas en la sentencia definitiva, lo mismo sucede en los juicios ejecutivos.

COSA JUZGADA
TRANSACCIÓN
PERENTORIAS
CAPACIDAD
PRESCRIPCIÓN
CADUCIDAD

ESPERA
EXCEPCIONES DILATORIAS PLAZO PENDIENTE
SUSTANCIALES CONDICIÓN NO CUMPLIDA

LITISPENDENCIa
FALTA
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OM
Incompetencia. Es la situación en que se encuentra un órgano que no puede ejercer
facultades o potestades que se le asignan. Puede ser determinada de
oficio o a petición de parte. Si es solicitada por la parte podrá en la
forma de excepción “declinatoria” o como una acción “inhibitoria”.

.C
Falta de personería Se da en los casos en que las partes carecen de capacidad de hecho para
estar en juicio o en los casos en que se invoca una representación
insuficiente o defectuosamente acreditada. Tiene efecto suspensivo en
DD
ambos ordenamientos.

Falta de legitimación para Se da en los casos en que no media coincidencia entre las personas que
obrar. CAPACIDAD actúan en el proceso y aquellas que cuentan con legitimación sustancial
para hacerlo. Ej.: la acción civil ex delito ejercida por quien no es
damnificada directa. Es decir que hay una ausencia en el vínculo, ya sea
LA

porque no existe obligación o porque se impida la misma. Solo prevista


en el orden nacional.

Litispendencia. Se da cuando se tramitan simultáneamente dos procesos en los que se


dan las tres identidades: sujeto, objeto y causa.
FI

Defecto Legal en la forma de Se da cuando se infringen dos presupuestos de actuación: claridad y


proponer la demanda. formalidad, pero lo fundamental es que dichos defectos impidan ejercer
adecuadamente el derecho de defensa por parte del demandado.
Otras: Cosa Juzgada, Transacción, Conciliación, Desistimiento.


EN CÓRDOBA
EXCEPCIONES DILATORIAS

Oportunidad y forma de ARTÍCULO 183.- Las excepciones mencionadas en el artículo siguiente


deducirlas se deducirán, en el juicio ordinario, en un sólo escrito y dentro del plazo
para contestar la demanda, en forma de artículo previo.
En los demás juicios declarativos se interpondrán juntamente con la
contestación de la demanda, y serán resueltas en la sentencia definitiva.

Excepciones admisibles ARTÍCULO 184.- Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:

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1) Incompetencia.
2) Falta de personería en el demandante, el demandado o sus
representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de
representación suficiente.
3) Litis pendencia.
4) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

Arraigo ARTÍCULO 185.- Cuando el demandante no tuviere domicilio en la


República, también podrá interponerse como excepción dilatoria la de
arraigo en juicio, salvo que:

OM
1) Tuviere en la República bienes raíces de valor suficiente para cubrir las
costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar con el pleito.
2) La acción versare sobre alimentos, litis expensas, sueldos o salarios.
3) Se tratare de acciones posesorias o de derechos que constaren en
documentos fehacientes e hicieren improbable la condenación en costas.
4) La demanda fuese deducida por vía de reconvención.
5) Hubiere obtenido el beneficio de litigar sin gastos o estuviere asistido

Trámite
.C por el asesor letrado.

ARTÍCULO 186.- Las excepciones previas se sustanciarán como


DD
INCIDENTES.

Orden para resolver ARTÍCULO 187.- El tribunal resolverá previamente sobre la


declinatoria y la litis pendencia, si fueren propuestas, y si se declarare
competente resolverá al mismo tiempo las demás excepciones dilatorias
deducidas.
LA

Efectos de la admisión de ARTÍCULO 188.- Firme la resolución que declara procedentes las
las excepciones. excepciones dilatorias se procederá:
1) A remitir el expediente, a pedido de parte, al tribunal considerado
competente, si perteneciere a la jurisdicción provincial. Caso contrario se
FI

archivará.
2) A remitirlo al tribunal donde tramita el otro proceso si la litis pendencia
fuere por conexidad. Si ambos juicios fueren idénticos, se ordenará el
archivo del menos avanzado.
3) A fijar plazo no mayor a quince días, dentro del cual deben subsanarse


los defectos en los casos del art. 184 incisos 2) y 4), o arraigar de acuerdo
con el art. 185, estableciendo el monto de la caución.
Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto, o lo hubiere cumplido
indebida o incompletamente, a pedido del contrario selo tendrá por
desistido, imponiéndosele las costas.

EN NACIÓN:

EXCEPCIONES Art. 347. - Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:
ADMISIBLES 1) Incompetencia.

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2) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus


representantes, por carecer discapacidad civil para estar en juicio o de
representación suficiente.
3) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado,
cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta
última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia
definitiva.
4) Litispendencia.
5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
6) Cosa juzgada. .
7) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
8) Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales,

OM
tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas
en los artículos 2486 y 3357 del Código Civil.
La existencia de cosa juzgada o de litispendencia podrá ser declarada
de oficio, en cualquier estado de la causa.

ARRAIGO Art. 348. - Si el demandante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles


en la República, será también excepción previa la del arraigo por las

.C
responsabilidades inherentes a la demanda.
DD
RECONVENCIÓN

Constituye una pretensión planteada por el demandado frente al actor y que, al incorporarse al proceso
pendiente para la satisfacción de la pretensión originaria, configura un supuesto de acumulación sucesiva
por inserción de pretensiones. Demandado, por ejemplo, el vendedor por la entrega de la cosa, puede
entablar una demanda reconvencional contra el comprador por el pago del precio.
LA

En tanto demanda y reconvención deben tramitar en un mismo proceso y resolverse en una sentencia única,
evitándose así el dispendio de actividad y de gastos que provocaría la substanciación separada de los
respectivos procesos.
El demandado en este caso introduce una nueva pretensión dirigida contra el actor que podría haber
motivado un juicio independiente pero con la misma causa o hecho. Es la única oportunidad que tiene para
FI

hacerlo. Se atiende al principio de economía procesal.

CONTENIDO Y REQUISITOS:


Es admisible en cualquier proceso, menos en los ejecutivos, y en el desalojo. Y en el caso de la


NACION NO procede en los juicios sumarísimos.
La reconvención debe contener las enunciaciones que la ley prescribe con respecto a la demanda, aparte de
observar las formalidades extrínsecas, debe el reconviniente exponer con claridad los hechos en que se
funda, determinar con exactitud la cosa demandada y la petición y acompañar la prueba documental.

Requisitos:

1) Debe deducirse en el mismo escrito de contestación de la demanda (después de este momento se


entiende que RENUNCIO a dicha facultad de contrademandar).
2) Que corresponda, por razón de la materia, a la competencia del juez que conoce de la pretensión
principal.
3) Que se trate de pretensiones que NO se excluyan entre sí.
4) Que sean susceptibles de ventilarse por los mismos trámites de la demanda principal.

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5) El derecho de reconvenir sólo puede ejercitarse contra el actor, y en la calidad asumida por éste en
la demanda (el que demanda por un derecho propio, por ejemplo, no puede ser reconvenido como
representante de un tercero). OJO: en Córdoba existe la posibilidad que el demandado interponga
reconvención a terceros (art. 194, segundo párrafo CPCC), es decir, se trata de una demanda que se
dirige contra un tercero que no demandó (por eso técnicamente no se trata de una reconvención).
Este ejemplo puede darse en el caso de accidentes de tránsito con choques múltiples, cuando alguno
de los damnificados decide no demandar.

EN CÓRDOBA

ARTÍCULO 194.- En el mismo escrito de contestación el demandado podrá reconvenir, quedando a salvo

OM
su derecho para entablar la acción en otro juicio, si así no lo hiciere.
Al reconvenir, podrá dirigir su pretensión también contra terceros, juntamente con el actor, cuando se
trate de acciones acumulables de conformidad a lo previsto en el art. 181. En tal caso, deberá citarse a los
terceros reconvenidos en la forma prevista en los artículos 161 y siguientes, y éstos, en las mismas
condiciones, tendrán derecho a reconvenir al contestar el traslado.

ARTÍCULO 195.- Para que la reconvención sea admisible es necesario que ella sea de la competencia del

PROCEDIMIENTO:
.C
tribunal y que pueda sustanciarse por los mismos trámites.

El escrito debe de contrademanda debe interponerse juntamente con la contestación de la demanda. Una vez
DD
propuesta la reconvención, se dará traslado al actor en las mismas condiciones que la demanda y se tramitará
y resolverá juntamente con ella. La contestación de la reconvención debe limitarse a las cuestiones incluidas
en ella, NO pudiendo el actor refutar las manifestaciones vertidas en la contestación de la demanda, pues
ello comportaría reconocer a aquél una ventaja procesal en desmedro del demandado.
Si NO se hubiere reconvenido, sino que se hubieren presentado documentos, se dará traslado al actor para
LA

que reconozca o niegue dichos documentos por el plazo de 6 días.

ARTÍCULO 196.- La reconvención será contestada en las mismas condiciones que la demanda y se
tramitará y resolverá juntamente con ella.
FI

ARTÍCULO 197.- Cuando en la contestación de la demanda, si no hubo reconvención, o en la de ésta, se


hubieren invocado o acompañado documentos, se correrá de ellos traslado por seis días a la parte contraria
a fin de que reconozca o niegue categóricamente su autenticidad o su recepción, bajo el apercibimiento del
segundo párrafo del art. 192.


B) ACTITUD OMISIVA: Implica el incumplimiento de una carga procesal. Hipótesis:

1) El demandado no cumple con la carga de 2) El demandado puede comparecer y no


comparecer y constituir domicilio legal (Juicio contestar demanda. Y así se le dará por decaído
en rebeldía). Una vez que el juicio ejerce la Notio, el derecho dejado de usar, generando una
después la Vocatio, puede suceder que el presunción en contra del demandado. Como un
demandado no comparezca. Luego de esto se reconocimiento de la verdad de los hechos de la
solicita la rebeldía (es por el plazo de citación de 3 Demanda.
días en el juicio ordinario).

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

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CLASES DE TERCEROS:

1. TERCEROS AJENOS AL PROCESO: es el verdadero tercero.


2. TERCEROS LLAMADOS AL PROCESO: por ejemplo el Testigo.
3. TERCEROS CON INTERES EN EL PROCESO: es el caso de la “Intervención de terceros”, estos
terceros cuando son incorporados al proceso ya dejan de llamarse terceros y pasan a ser PARTE.

PARTES CON PLURALIDAD DE SUJETOS. INTERVENCIÓN DE TERCEROS

OM
La construcción lógica del proceso, y su descripción fenoménica, produce que se hubiera ya afirmado que
las partes son sólo dos (actor y demandado), y nada más que dos, por ello el afirmado carácter dual de las
partes.
Pero, obvio resulta, que en cada una de las partes (polo activo y pasivo) puede existir más de una persona
pretendiendo o reaccionando, e incluso nada impide que en ambas partes pueda existir también más de un
sujeto.
A este fenómeno, es decir cuando en una, otra u ambas partes existe más de un sujeto pretendiendo o

.C
reaccionando, e incluso nada impide que en ambas partes pueda existir también más de un sujeto. A este
proceso el derecho procesal lo denomina partes con pluralidad de sujetos.

ACLARACIÓN: no hay que confundir el fenómeno de las partes con pluralidad de sujetos que es el
DD
GÉNERO con la relación litisconsorcial que es la ESPECIE. De manera tal que siempre que nos
encontremos con una relación litisconsorcial nos encontramos ante una parte con pluralidad de sujetos.

EL LITISCONSORCIO
La relación litisconsorcial existe cuando entre varios sujetos que ocupan una misma posición procesal se
LA

presenta un vínculo de conexidad causal o de afinidad.


El instituto se encuentra reglado en el art. 181 CPCC.
Art. 181 CPCC: “Podrá igualmente acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga
contra varias personas o varios contra una sola, siempre que emanen de un mismo título o se funden en una
misma causa de pedir”.
FI

Como bien lo señala el artículo de nuestro Código procesal civil, se establece que el litisconsorcio activo y
pasivo se pueden acumular acciones que una persona tenga contra varias personas, o cuando varias personas
accionen contra una sola, todo en un mismo proceso. Para que proceda la acumulación es necesario que la
acción emane de un mismo título o se funde en una misma causa pedir. Es decir, la necesaria la conexidad


causal a los fines de que esa parte con pluralidad de sujetos se constituya en un litisconsorcio.
Los litisconsortes son aquellos que asumen la misma posición en el proceso corriendo igual suerte.

CLASES DE LITISCONSORCIO

Existen diferentes formas de clasificar al litisconsorcio; el primero de ellos es el que distingue al


litisconsorcio de acuerdo a la posición procesal en la que se halle: “litisconsorcio pasivo, activo o mixto”.
El litisconsorcio es activo cuando la relación litisconsorcial se manifiesta en el polo activo (pluralidad de
actores), es pasivo cuando la relación litisconsorcial se manifiesta en el polo pasivo (pluralidad de
demandados) y es mixto cuando existe pluralidad de actores y demandados.

Otro criterio es el de la oportunidad o momento en que se produce la relación litisconsorcial, y así se


distingue en litisconsorcio originario y sucesivo. Es originario cuando la relación litisconsorcial se

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manifiesta al comienzo del proceso; en cambio el litisconsorcio es sucesivo cuando la relación litisconsorcial
se produce durante el desarrollo posterior del proceso, produciéndose el fenómeno de la integración de la
relación procesal.

El último criterio para la clasificación es el que distingue conforme la posibilidad de integración sea
emanado de la voluntad de las partes (litisconsorcio facultativo) o de un mandato legal (necesario). Esta
última clasificación es la que desarrollaremos a continuación:

OM
Litisconsorcio facultativo:

El “facultativo” obedece a la libre voluntad de las partes y sus efectos son los siguientes:
 Los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos de los demás sin beneficiar
ni perjudicar al litisconsorte.
 Es consecuencia de la unidad del procedimiento que los términos procesales sean comunes o

.C
corran simultáneamente cuando se han unificado la personería.
 Cada litisconsorte puede adoptar una actitud defensiva distinta a la de los demás.
 La rebeldía de uno no perjudica a los otros.
DD
 Los actos probatorios de un litisconsorte benefician a los demás.
 El desistimiento de la demanda o la transacción con sus efectos sentenciales, cuando es
efectuada por o respecto de uno de los litisconsortes no perjudican ni benefician a los otros.
 La sentencia que se dicte sobre los procesos acumulados puede ser distinta respecto de los
litisconsortes en orden a las diversas defensas personales que hayan opuesto.
 Unos pueden recurrir la sentencia, es decir gozan de poderes impugnativos autónomos.
LA

Litisconsorcio necesario:
FI

Es “necesario” cuando lo impone la ley o la característica de inescindibilidad de la relación o situación


jurídica (por ejemplo: obligaciones solidarias). Sus efectos son los siguientes efectos:
 Los actos procedimentales de uno de los litisconsortes benefician o perjudican a los otros.
 La prueba, acreditación o confirmación de un hecho, se analiza y valora para todos.


 La caducidad de la instancia no puede oponerse si no lo es contra todos los litisconsortes.


 La sentencia que se dicte tiene los mismos efectos para todos los litisconsortes.
 La interposición de un recurso, significa que los efectos de éste se transmiten a los otros
litisconsortes.
 Los métodos autocompositivos de allanamiento, desistimiento, transacción deben ser
efectuados por todos los litisconsortes en forma unánime.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Es un instituto que permite que quien es tercero al momento inicial del proceso se incorpore a éste
adquiriendo la calidad de parte.

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Se trata de otorgar el derecho de defensa en sentido amplio a aquella persona que siendo tercero acredita
determinado interés a los fines de que le otorgue la participación de ley.
Esta intervención puede darse en forma voluntaria (cuando el tercero en forma espontánea decide ingresar
al proceso) o en forma provocada (cuando el tercero es citado a participar por la parte o el tribunal).

ACLARACIÓN: declarada admisible la intervención del tercero, éste asume la calidad de partes, con sus
derechos, facultades, deberes, cargas y obligaciones.
Este instituto supone la acumulación de pretensiones por vía inserción procesal mediante una relación de
conexidad objetiva, o de conexidad mixta objetiva causal o de afinidad.
CLASES:

OM
Puede darse en forma facultativa o coactiva:

FORMA FACULTATIVA

Es facultativa cuando el tercero se incorpora al proceso por su propia, libre y espontánea voluntad.
Adquiere a su vez las siguientes formas:

.C
ADHESIVA AUTÓNOMA O LITISCONSORCIAL: implica que el tercero ingresa al proceso lo
hace asumiendo la calidad de parte por un interés propio y se coloca en la misma posición de la parte
con la cual interviene conformando un litisconsorcio. Al intervenir adquiere las mismas facultades de
DD
la parte y posee independencia de estrategia y actividad procedimental respecto del sujeto con el cual
conforma el litisconsorcio.
Son igualmente parte porque pretenden un derecho propio vinculado al proceso o intervienen para
que sobre él se produzca una decisión en la sentencia.

ADHESIVA COADYUVANTE: este tercero al solicitar su intervención NO lo hace en forma


LA

principal, pues no se encuentra vinculado por relación la sustancial que se debate en el proceso, sino
que su intervención se debe a hacer valer un interés que puede verse perjudicado por el dictado de una
sentencia contraria a una de las partes. Su intervención es a los fines de ayudar o coadyuvar a la parte
en su relación procesal, por ello, su participación es secundaria accesoria a la parte y sus poderes y
cargas se ven supeditadas a la estrategia procesal de la parte a la cual coadyuvan.
FI

ADHESIVA EXCLUDENDUM: es una intervención principal, mediante el cual el tercero opone


una pretensión en contra de ambas partes. Su intervención es una intervención autónoma respecto de
ambas partes. EJEMPLO: cuando las partes discuten su derecho posesorio sobre un determinado
inmueble, y el tercero interviene interponiendo su derecho de propiedad, que excluye para un segundo


plano la discusión sobre la posesión. Sus características son las siguientes:


 La mera presentación de la demanda por el tercero implica la coexistencia de tres
pretensiones litigiosas: la ya pendiente entre las partes originarias, la del tercero contra el
actor y la del mismo tercero contra el demandado, ambos del pleito original.
 Como consecuencia de ser éste un conjunto de tres litigios con tres partes encontradas,
razones de economía y celeridad procesal indican la conveniencia de dictar un
pronunciamiento judicial único respecto de las tres relaciones.

FORMA PROVOCADA O COACTIVA

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Esta intervención se deriva de la citación que realiza el tribunal a este tercero a los fines de que integre
la relación procesal adquiriendo la calidad de parte. Esta citación puede ser efectuada de oficio o a
petición de parte, vinculando al tercero como consecuencia de dicha citación a la relación procesal
originaria. La “vocatio” que se efectúe al tercero, le faculta a despegar actividad procesal y la
sentencia que se dicte en el proceso le vinculará con los efectos del caso concreto.
Existen entonces diferentes clases de “intervención de terceros provocadas”:

 CITACIÓN DE EVICCIÓN: es la que produce una acción petitoria sobre la cosa


transmitida, cuando dicha cosa ha quedado perdida por la parte que la adquirió o disminuida
en su valor. Llama a quien se la transmitió para darle oportunidad de defenderla y dejar abierta,
con dicha denuncia, la acción regresiva que pudiera hacerse necesaria según el resultado del

OM
pleito.

 LAUDATIO ACTORIS: es el llamado que hace el poseedor que es demandado de aquella


persona por quien posee, a los fines de que la sentencia que se dicte en el proceso le vincule
en forma plena al poseedor principal o al titular dominial. La consecuencia de esta citación
consiste en que el actor, al conocer la denuncia formulada por el demandado, debe dirigir su
pretensión en contra del poseedor o propietario permitiendo la extromisión del demandado

.C
originario, de lo contrario su demanda puede ser rechazada.
DD
 LLAMAMIENTO DE TERCERO PENDIENTE: es el llamado que hace al proceso el
demandado de un tercero que también invoca el derecho por el cual se ha demandado en el
principal, a los fines de que el deudor conozca de quién es acreedor.

 CITACIÓN EN GARANTÍA: este instituto tiene lugar cuando la parte que cita al tercero se
LA

encuentra en juicio por una obligación de la que debe responder el tercero citado. Es el caso
que se produce mediante la citación en garantía del asegurador por el asegurado a los fines de
que si resulta condenado, responda por la relación que los une mediante un contrato de seguro.
FI

EN CORDOBA

INTERVERSION VOLUNTARIA
ARTÍCULO 432.- En cualquier etapa o instancia del juicio,


podrá intervenir, sin retrotraerse o suspenderse el procedimiento,


quien:
1) Invocare que la sentencia podría afectar un interés propio.
2) Sostuviere que habría podido demandar o ser demandado.
3) Pretendiere, en todo o en parte, la cosa o el derecho objeto del
juicio.
El interviniente tendrá las mismas facultades y derechos que las
partes.

TRAMITE:

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ARTÍCULO 434.- Con el pedido de intervención voluntaria se


ofrecerá la prueba de los hechos en que se funde y se le dará
trámite de incidente con intervención de actor y demandado.

INTERVENCIÓN ARTÍCULO 433.- El actor en la demanda y el demandado dentro


PROVOCADA: del plazo para contestarla, podrán solicitar la citación de aquél
a cuyo respecto consideraren que la controversia es común.

TRAMITE

OM
ARTÍCULO [Link] pedido de intervención obligada formulada
por el demandado se dará traslado al actor. La resolución será
apelable.
El pedido de citación suspende el procedimiento hasta la
comparecencia del citado o hasta el vencimiento del plazo del
comparendo.

.C EFECTOS DE LA SENTENCIA
DD
ARTÍCULO 435.- La sentencia dictada después de la
intervención de los terceros, obliga a éstos como a los litigantes
principales y será ejecutable en su contra.
LA
FI


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BOLILLA N° 5
PROCEDIMIENTO PROBATORIO
Para explicar ésta bolilla vamos a comenzar respondiendo cuatro preguntas básicas en relación a la actividad
probatoria:
 ¿Qué es la prueba?,
 ¿Qué se prueba?,
 ¿Quién prueba?
 ¿Cómo se prueba?

¿Qué es la prueba?

OM
En sentido jurídico procesal, la prueba “es un método de averiguación y un método de comprobación de la
verdad de los hechos afirmados”.
Desde un concepto amplio se la define como “la comprobación judicial por los medios que la ley establece
de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende”.

Actividad probatoria: es el esfuerzo que realizan todos los sujetos de la litis, tendientes a demostrar la
verdad de los hechos controvertidos en el proceso. Esta actividad se realiza en forma reglada.

.C
PRINCINPIOS PROCESALES:
DD
Son aquellas reglas mínimas a las que debe sujetarse un proceso judicial para constituir un debido proceso.
También se los define como los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un
ordenamiento jurídico. Existen principios que se refieren específicamente a la actividad probatoria y que
tienen relación directa con su introducción, admisión, conducencia, recepción y valoración.
Ellos son:
LA

 PRINCIPIO DE LIBERTAD: es indispensable garantizar la libertad probatoria a fin de que las


partes puedan producir todas las pruebas que creyeran convenir a sus pretensiones. Este principio
implica que todo objeto de prueba puede ser introducido al proceso y puede serlo por cualquier
medio. Es por ello que el tema presenta dos perspectivas: “libertad de medios” y “libertad de objeto”.
FI

LIBERTAD DE OBJETO LIBERTAD DE MEDIOS




LIBERTAD DE OBJETO LIBERTAD DE MEDIOS


El objeto de la prueba son los hechos alegados por se ha dispuesto en el CPCC en el art. 202 que
las partes. La libertad de objeto puede ser prescribe que, cuando se ofreciere un medio de
concedida en forma amplia o limitada. El primero prueba idóneo y pertinente no previsto de modo
es el adoptado por nuestro CPCC en el art. 200, expreso por la ley, el Tribunal establecerá la forma
cuando determina que podrán producir prueba de diligenciarlo, usando a tal fin el procedimiento
sobre hechos que creyeran convenientes a su determinado para otras pruebas que resulte por
derecho, hayan sido o no alegados. Sin embargo el analogía. Es decir que nuestro sistema admite
art. 201 CPCC limita relativamente el artículo medios de prueba no previstos o innominados, que
anterior cuando sostiene que la prueba será ineficaz se producen a menudo en el proceso ante la
si versare sobre cambios en la acción entablada o existencia concreta de nuevas situaciones, por
sobre excepciones no deducidas por el demandado. ejemplo: las pruebas genéticas.

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RECORDAR: estamos refiriéndonos a la


admisibilidad de la prueba, que implica un examen
de los requisitos formales para que la prueba sea
admitida (sujeto legitimado y en las condiciones de
tiempo y modo establecido por la ley). Distinto es
el tema de la “eficacia” de la prueba que supone un
juicio de mérito sobre el valor convictivo de la
prueba, esta valoración es efectuada por el juez al
momento de dictar sentencia.
Cabe aclarar que, en la NACIÓN, existe un
“sistema de precalificación de la prueba” que le

OM
concede al juez el poder de evaluar ab initio la
pertinencia de la prueba, disponiendo su no ingreso
a la litis cuando se la considere inconducente, inútil
o desvinculada al objeto del proceso. VER ART.
364 CPCN.

.C
 PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CONTRADICCIÓN: se encuentra consagrada en la garantía
constitucional de igualdad ante la ley (art. 16CN). La igualdad significa, por una parte, el derecho
de actor y demandado de alegar, esgrimir y formular argumentaciones en defensa de sus derechos
DD
en idénticas condiciones y por la otra la posibilidad de acreditar sus pretensiones. Implica que la
parte contra quién se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla,
controlarla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho a contraprobar; y a eso alude
la “contradicción”

 PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN: implica que cada medio de prueba en particular no sólo


LA

beneficiará a quien la propuso y obtuvo su incorporación y perjudicará a la parte contraria, sino que
también podrá, esta última beneficiarse de ella en cuanto pueda perjudicar al oferente. “Toda la
prueba introducida se adquiere para el proceso con independencia de cuál sea el sujeto que la aportó”.
Como consecuencia de este principio, si se ofreció un medio de prueba y fue admitido y se receptó
no puede ser desistido o renunciado por quien lo incorpora sin el consentimiento de la parte contraria.
FI

 PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN: es el contacto directo entre juez, partes y órgano de prueba. En


el proceso civil es prácticamente nula ya que, conforme al sistema dispositivo formal y escrito, toda
la actividad se realiza en forma escrita. En el sistema procesal cordobés las pruebas son ofrecidas en
escritos que se encabezan con la leyenda “ofrece prueba”; también su diligenciamiento se realiza de


esta forma, librando oficios o designando audiencias para su recepción.

 PRINCIPIO DE FAVOR PROBATIONES: supone que, en caso de objetivas dudas o dificultades


probatorias deberá estarse a favor de la admisibilidad, conducencia o eficacia de la prueba, y
significa flexibilización en particular del criterio que gobierna el régimen de admisibilidad y eficacia
de la prueba indiciaria. Si la prueba es “notoriamente” improcedente, en caso de duda, corresponderá
recibirla, sin perjuicio de la valoración que se haga de los elementos aportados al proceso, en
oportunidades de dictarse sentencia. Este principio también se refleja, por ejemplo, frente a aquellas
situaciones donde el Tribunal debe requerir una menor exigencia en el esfuerzo probatorio, por
ejemplo aceptar pruebas menos idóneas como la testimonial en vez de la pericial.

 PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN: la preclusión de la prueba se relaciona con los principios


impuestos sobre la carga de ésta y a imposición legal de plazos fatales para su ofrecimiento y

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producción. El CPCC impone a la parte interesada la obligación de suministrarla en la etapa


pertinente del proceso y dentro del plazo señalado al efecto. La preclusión significa la pérdida de la
oportunidad para ejecutar un acto probatorio, por haber caducado el plazo de tiempo previsto en la
ley procesal para realizarlo.

¿Qué se prueba?

OBJETO DE PRUEBA

Son los hechos que fundamentan las pretensiones esgrimidas por las partes. Es considerado desde un doble
enfoque; el primero alude a los hechos que deben ser probados en cualquier proceso hipotético (abstracto)

OM
y el segundo se refiere a la prueba de los hechos en un proceso determinado (concreto).
Según lo disponga cada ordenamiento positivo, podrá serlo cualquier hecho, aun los ajenos a la causa
(abstracto) o hechos calificados de alguna manera (concreto), por ejemplo: los hechos controvertidos que
son los afirmados por una de las partes y negados por la contraria.
Lo que debemos probar en el proceso civil son los hechos controvertidos. El objeto de prueba merece
algunas precisiones:

.C
 Hecho admitido: está exento  Reconocimiento tácito: el  Los
de prueba ya que no resulta
necesario acreditar lo que el
adversario dice en idéntico
silencio produce diferentes
efectos jurídicos. En nuestro
sistema los arts. 192
hechos notorios,
evidentes (aquellos que son
obvios) y los normales
(aquellos que suceden
DD
sentido. Sin embargo la (contestación de la conforme lo regula el curso
admisión de los hechos puede demandad) y el art. 222 de las cosas) y también los
ser simple (los hechos que se CPCC (confesional del hechos que gozan de una
aceptan sin salvedades) o demandado) le otorga al presunción legal EXIMEN
calificados (se aceptan los silencio el efecto de DE LA CARGA DE
LA

hechos pero se introducen reconocimiento ficto que PRODUCIR PRUEBA.


salvedades o aclaraciones). deberá ser valorado por el
En el caso de la admisión juez en la oportunidad de
calificada obliga a verificar la dictar sentencia.
versión de los hechos.
FI

ELEMENTO PROBATORIO: es el dato objetivo que se incorpora al proceso, capaz de producir un


conocimiento cierto o probable de los hechos invocados por las partes. Se trata de datos que están fuera del
proceso, es decir, pueden provenir del mundo exterior y no son un mero fruto del conocimiento privado del


juez. Son aquellos datos capaces de producir conocimiento sobre los hechos invocados por las partes.

¿QUIÉN PRUEBA?

CARGA DE LA PRUEBA:

Es la conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos enunciado por
ellos.
La teoría de la carga de la prueba procura fijar reglas que resulten adecuadas para la distribución del esfuerzo
probatorio entre las partes. Es decir, establecen directrices que pretenden indicar a quién le corresponde
probar.

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En relación a la teoría de la carga de la prueba se formula el primer postulado que expresa “a cada una de
las partes le corresponde producir las pruebas de sus respectivas afirmaciones”. Sin embargo se advierte
que, como única regla, es insuficiente y los doctrinarios intentan completarlos con otras formulaciones.

De esta forma recurren a otras afirmaciones:

 Distinguen entre hechos constitutivos, impeditivos, modificativos y extintivos. Sostienen que al actor le
incumbe la prueba del hecho constitutivo; mientras que al demandado le corresponde acreditar los
hechos impeditivos, modificativos y extintivos. SIN EMBARGO ESTOS PRINCIPIOS NO SON
ABSOLUTOS, puede que los hechos modificativos, impeditivos o extintivos sirvan de fundamento a
una demanda.

OM
 “Inversión de la carga de la prueba”: atendiendo a ciertas particularidades descriptas en una norma legal,
se adjudica determinadas consecuencias jurídicas si se acredita el hecho que es su antecedente. Ocurre
siempre que en la ley se establece una presunción iuris tantum, que consiste en dar por existente o
inexistente un hecho si concurre con otro antecedente. La inversión de la carga de la prueba encuentra
su fundamento en presunciones legales consideradas a priori que imponen a la parte contraria y no a
quien afirma el hecho el realizar el esfuerzo de arrimar la prueba al proceso. Por ejemplo: en un supuesto

.C
de responsabilidad extracontractual derivada por ejemplo de un accidente de tránsito entre un automóvil
y un peatón, el damnificado (peatón) resulta beneficiado por la inversión de la carga de la prueba ya que
surge la responsabilidad resarcitoria del demandado, una vez acreditada su participación en el hecho; y
el demandado para eximirse de responsabilidad deberá acreditar culpa de la víctima, caso fortuito o
DD
culpa de un tercero por el que no tiene el deber de responder.

 “Teoría de las cargas dinámicas”: tiene su basamento en la regla de colaboración y los de buena fe y
lealtad procesal. Esta teoría propicia que frente a determinadas situaciones se deben cambiar las reglas
de distribución de la carga de la prueba y atribuirla atendiendo a la posición en que se encuentren los
LA

sujetos; es decir tiene en cuenta la mayor facilidad para aportarlo. La práctica demuestra que existen
controversias en las que hay disparidades en lo que se refiere a la posibilidad de las partes para acercar
el elemento probatorio, que se traduce en la dificultad de uno de los contendientes al que, conforme a
las reglas tradicionales, le correspondería acreditar el hecho, y correlativamente se advierte la facilidad
de la contraria para proporcionarla. Por ejemplo: en los supuestos de mala praxis médica en que por las
FI

circunstancias del caso los documentos probatorios (historia clínica) obran en poder del presunto
responsable.

¿Cómo se prueba?


MEDIOS DE PRUEBA

Son las vías o caminos legalmente regulados tendientes a lograr el ingreso del elemento de prueba en el
trámite judicial. Objetivamente, los medios de prueba se presentan como complejas regulaciones procesales
que tienen raíces en el derecho sustantivo; pueden ser calificados atendiendo a su objeto, al resultado al que
conducen y al tiempo de su producción.

CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN AL OBJETO

DIRECTOS
INDIRECTOS
EN RELACIÓN AL RESULTADO

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PRUEBA PLENA O COMPLEJA


PRUEBA IMPERFECTA
EN RELACIÓN AL MOMENTO EN QUE LA PRUEBA INGRESA AL
PROCESO

Como vemos en el cuadro, en la primera distinción encontramos medios directos o indirectos, según que su
objeto se halle constituido por el hecho mismo a probar o por uno distinto de él. Serán directos o indirectos
según sea el contacto que tenga el magistrado con el objeto de la prueba o por la forma de conocer que tenga
el juez de los hechos; así son directos cuando el juzgador percibe el hecho objeto de la prueba sin
intermediarios, por ejemplo: la inspección ocular. En cambio, son indirectos cuando lo que percibe el
juzgador es un hecho diferente que le sirve de antecedente para deducir el hecho que se trata de probar; el

OM
medio indirecto le suministra al juez razones a utilizar en el juzgamiento como por ejemplo la prueba
testimonial.

La segunda distinción tiene en cuenta el resultado del procedimiento probatorio; se atiende al grado de
convicción que logra el Tribunal con la información obtenida con la prueba. Puede suceder que un solo
medio de prueba sea capaz de lograr el convencimiento total del juzgador; estaremos en presencia de lo que
se llama prueba plena, perfecta o completa. Ella es la que da certeza por sí sola para decidir y fundar una

.C
resolución (por ejemplo, la prueba de confesión expresa). Sin embargo, lo común es que la convicción se
logre por varios medios que, combinados, se complementan entre sí. Es lo que se conoce como prueba
imperfecta, incompleta o compuesta; es insuficiente por sí misma para crear en el juez la persuasión de la
verdad o para fundar un juicio.
DD
El último punto del cuadro alude al “plazo de prueba”, que es el lapso durante el cual las partes deben
ofrecerla y diligenciarla; se trata de un plazo caracterizado como “común” (art. 211 CPCC), que corre para
todas las partes a partir de la última notificación del decreto de apertura a prueba; por otro lado se trata de
un plazo fatal. Sin perjuicio de dicha fatalidad, podrá diligenciarse prueba fuera del período probatorio,
LA

siempre que haya sido ofrecida e instada oportunamente por quien tenía la carga procesal de hacerlo (ART.
212 CPCC).
El plazo para diligenciar la prueba puede ser ordinario o, en circunstancias especiales, a solicitud del
interesado, puede determinarse un plazo extraordinario-, el primero es de cuarenta días y si la prueba ha de
rendirse fuera de la provincia, pero dentro de la República, el tribunal concederá el plazo extraordinario de
FI

hasta sesenta días (art. 499 CPCC). Por último, si la prueba debe rendirse en el extranjero, las partes deben
solicitarlo dentro de los diez primeros días del período ordinario, expresar la diligencia probatoria para la
cual se solicita, si se tratase de prueba testimonial además debe precisarse el nombre y residencia del testigo
y acompañar el interrogatorio, y si es prueba documental, se deberán expresarse documentos con indicación
de los archivos o registros donde se encuentres. El cómputo del plazo extraordinario se hará desde que


empieza a correr el ordinario (art. 504 CPPC).

ACLARACIÓN: como ya lo hemos analizado en bolillas anteriores existen supuestos en los cuales se
admite la producción de prueba ANTES de comenzar el juicio (“medidas de prueba anticipada) y también
después de clausurado el periodo probatorio con las llamadas “medidas para mejor proveer” (art. 325
CPPC).
ÓRGANO DE PRUEBA: es el sujeto que suministra e elemento probatorio. Por ejemplo: en la testimonial,
el testigo.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO
Ofrecimiento: hecho por las partes.
admisión: decreto dictado por el juez en el cual se admite

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cada medio de prueba. Requisitos FORMALES.

FAZ PRÁCTICA Diligenciamiento: es toda la actividad posterior a la


admisión. Ej. Notificación a la contraria, a los órganos de prueba, etc.

Recepción: cuando la prueba ya ingresa al proceso y se


adquiere para el proceso.

ALEGATOS: oportunidad en que las partes valoran los

OM
hechos en relación a la prueba; análisis parcializado.
FAZ CRÍTICA
Sentencia: valoración que hace el juez de la prueba y los
hechos de manera imparcial y objetiva.

Los códigos formales regulan el procedimiento probatorio, que es el camino procesal que ha de seguirse

.C
para la producción, las condiciones de admisibilidad de los medios probatorios y también establecen los
requisitos de lugar, tiempo y modo en que han de producirse.
En el ámbito del proceso civil la prueba se estructura sobre un complejo normativo integrado por
disposiciones generales relativas a la prueba y a continuación regula los medios probatorios, su forma de
DD
diligenciamiento y su eficacia ante una eventual colisión entre ellas.

Conforme al cuadro señalado supra podemos distinguir dos grandes faces que hacen al procedimiento
probatorio. La primera es la faz práctica que se caracteriza porque señala las etapas para que la prueba
“ingrese al proceso” y la faz crítica que es la valoración de la prueba que hacen las partes y el juez.
LA

Etapa introductoria

Comprende los actos procesales que cumplen actor y demandado y persiguen el ingreso definitivo en él de
todos los elementos.
FI

La etapa probatoria

Se inicia con el “decreto de apertura a prueba” y actor o demandado tienen la carga procesal de ofrecer las
que estimen necesarias para la acreditación de sus pretensiones.


Ofrecimiento de es un anuncio de carácter formal efectuado por las partes; el juez deberá efectuar
prueba: un juicio formal sobre ella y podrá admitirla o, inadmitirla; en el primer sentido
ordenará, además, el diligenciamiento que asumirá diversas formas según sea el
medio de que se trate; así, se ordenará el libramiento de oficio si se trata de prueba
informativa, etc.

Admisibilidad: es el análisis que hace el juez una vez que se incorpora el escrito de “ofrece
prueba”, se trata de un análisis estrictamente formal; es decir, si las pruebas
fueron ofrecidas por quien estaba legitimado para ello, en el tiempo oportuno y
con las formalidades establecidas por la ley. El juez tiene facultades para rechazar
in limine las peticiones formuladas en forma extra temporánea o sin las
formalidades.

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Diligenciamiento: se concreta con los actos de recepción que se cumplen conforme al procedimiento
previsto in especie en la oportunidad y con las modalidades establecidas respecto
de cada medio de prueba. Una vez ofrecida y admitida la prueba, se inicia el
momento del diligenciamiento. Éste asume formas diferentes según el medio
probatorio propuesto. Se objetiva a través de diversos actos que tienden a la
realización de audiencias para escuchar a los testigos o absolventes, con el pedido
de informes, etc.
Las partes tienen la carga procesal de instar el diligenciamiento de la prueba, caso
contrario pueden ser considerados negligentes teniendo en cuenta que estamos
en una etapa que se caracteriza por la existencia de plazos fatales. Las
condiciones de lugar y tiempo de diligenciamiento de la prueba están establecidas

OM
en la ley; el lugar es, por regla general, la sede del Tribunal, respecto al tiempo
deben producirse en principio en días y horas hábiles. Excepcionalmente el juez
puede disponer la realización de medidas probatorias fuera de la sede del tribunal
cuando las circunstancias así lo impongan.

Recepción: cuando la prueba ingresa al proceso, deja de ser de las partes y pasa a ser “del
proceso”. Principio de adquisición.

.C
Etapa de valoración de la prueba
DD
Se proyecta como un análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción definitivamente
introducidos en el proceso. Persigue la obtención de un juicio final de certeza o probabilidad con respecto
al fundamento de las pretensiones que se hagan valer. Consiste en un análisis lógico, técnico y jurídico de
los elementos de convicción. Actor y demandado realizan la valoración al momento de los alegatos, allí
vertiran argumentaciones favorables al fundamento de las pretensiones tratando de demostrar el éxito de sus
LA

respectivas posturas y abonándolas con aportes doctrinarios y jurisprudenciales.


El tribunal hará la valoración en oportunidad de resolver. Realiza una selección de los elementos aportados
en relación a los hechos que han sido motivo de controversia a fin de fijarlas definitivamente para luego
aplicar el derecho. Rige para el juez el “principio de congruencia”.
FI

Existen diversos sistemas de valoración:

Sistema de tarifa Sistema de íntima Sistema de la sana crítica racional: se basa en las
legal o prueba tasada: convicción: implica el reglas de la lógica y del buen razonamiento.
consiste en que le otorgamiento de facultades Impone al juez la valoración de la prueba sin


valor del elemento discrecionales al juez para sujeción a criterios legalmente preestablecidos,
probatorio está apreciar libremente la pero, a diferencia del anterior, sin interferencia de
adjudicado de prueba. Se vale de sus factores emocionales. Deben respetarse los
antemano en la ley. sentimientos, de sus principios de la lógica, las leyes de la coherencia y
Señala por anticipado intuiciones, impresiones y de la derivación y, también, las reglas empíricas o
al juez el grado de otros estados emocionales, y de la experiencia, el sentido común y la psicología.
eficacia que debe también de sus
atribuirle a conocimientos personales, En cuanto a la lógica juegan un papel trascendente
determinados medios además de razonamientos sus principios supremos que son: “principio de
probatorios, por lo lógicos y de la experiencia. identidad” (Cuando el hecho predicado es el
tanto el juzgador se Es propio de los jurados mismo que el hecho acreditado. (Ej.: la ley dice
encuentra obligado a populares. Recibe muchas que el que debe tiene que pagar. Y Juan debe),
valorar las pruebas de críticas como por ejemplo se “principio de contradicción” (Dos juicios opuestos

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acuerdo a las pautas dice que este sistema pone el entre sí, en una posición contradictoria no pueden
determinadas por el sentimiento por encima de la ser ambos verdaderos. Ej.: hay daño o no),
legislador. Ejemplo: razón. “principio de tercero excluido” (Dos juicios
el instrumento hace opuestos no pueden ser ambos falsos), y “principio
plena fe respecto de de razón suficiente” (todo juicio para ser verdadero
las partes y los necesita tener razón suficiente que justifique lo que
terceros, salvo que en el juicio se afirma o se niega con pretensión
haya sido argüido de verdadera).
falso (art. 290 – 296 En cuanto a la psicología es utilizada como
CC). ciencia del alma y resulta útil para el
análisis del elemento interior que preside

OM
nuestra vida. La experiencia son las
enseñanzas que se adquieren con el uso, la
práctica o con el sólo hecho de vivir,
integrando el sentido común.

AUDIENCIA PRELIMINAR.C
DD
Se trata de una actividad a realizarse con anterioridad al proceso o previa a la contestación de la demanda,
reconvención o producción de prueba. Constituye una forma de resolver in limine el conflicto planteado
dentro de un proceso, lo cual redunda en la contracción de los tiempos y costos que genera el proceso.
También permite sanear el trámite cumplido, evitándose las nulidades que pudieren ocasionar. Se la define
LA

como “el instituto mediante el cual se procura conciliar a las partes, determinar lo que será objeto de
prueba en relación con los hechos controvertidos y sanear la apertura del proceso; esto es depurar el
contenido de la litis”. Se trata de un instrumento oral, concentrado con inmediación y rasgos inquisitivos.

OBJETO Y FUNCION
FI

Sus objetivos deben limitarse a las siguientes funciones: conciliación, saneamiento y determinación del
objeto litigioso y de la prueba.

La primera función se presenta La segunda función es la de La tercera función es la de fijar




como una manifestación del sanear los defectos que pudieran el objeto o puntos litigiosos y
poder-deber del juez de advertirse en el procedimiento. posteriormente delimitar el
procurarla. Implica la actividad Se manifiesta con la expurgación objeto de prueba. El juez deberá
del tribunal dirigida a lograr la de los vicios que puede contener determinar los hechos que
autocomposición del litigio y en la litis a través del dictado de considere conducentes a la
orden a su consecución es que resoluciones interlocutorias en la solución de la controversia y
deben reunirse todos los sujetos audiencia. También implica la excluir los inconducentes e
procesales para lograr un clarificación de las peticiones de innecesarios. Para ello deberá
avenimiento, que puede ser total las partes y en el relevamiento de dialogar con las partes y acordar
o parcial. Se pretende la los presupuestos procesales. con ellas los hechos que se
eliminación del conflicto o el pretenden probar; pero si este
reajuste de las pretensiones. Si es acuerdo no se logra el juez deberá
parcial, se homologa el acuerdo y fijar los hechos controvertidos

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el trámite continúa respecto de los que serán objeto de prueba.


puntos en que no hubo Delimitado el objeto litigioso las
avenimiento. El juez cumple el partes deberán ofrecer toda la
rol de docente, orientando a las prueba y el juez, en el mismo
partes, aconsejándolas o acto, tendrá que pronunciarse
indicando al actor y al sobre los medios y elementos
demandado cuáles son sus ofrecidos, rechazando los que
derechos y obligaciones. fueran inadmisibles,
inconducentes y fijará un plazo
para su producción. El juez de
oficio podrá ordenar alguna

OM
prueba que resulte indispensable
para el esclarecimiento de las
partes.

Los ordenamientos legales prevén a recepción de la audiencia preliminar en distintos momentos. Así,

.C
mayoritariamente, se presenta como una audiencia obligatoria que tiene lugar después de trabada la litis,
que se lleva a cabo después de entablada la demanda y antes de su contestación, etapa que se cumple
después de la producidos los escritos ordinarios y saneado el proceso; o como una audiencia que se fije
DD
junto a la apertura de prueba.
LA
FI


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BOLILLA N° 6
MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR
PRUEBA CONFESIONAL
Declaración extraída y formulada por las partes en el proceso, sobre la verdad de un hecho que se le atribuye
o es de su conocimiento personal.

CARACTERES

Declaración emanada por una de las Debe tratarse de las partes para que hablemos de la prueba
partes confesional, así mismo debemos tener en cuenta que los

OM
terceros que adquieren carácter de parte también estarían
incluidos.

Sólo puede tener por objeto hechos del pasado.


La confesión debe versar sobre
hechos y no sobre el derecho

.C
Tiene que ser vertida en juicio
Para ser considera prueba confesional; si se obtiene una
confesión vertida extra judicialmente puede ser arrimada al
proceso por medio de testigos y el juez evaluará el valor
probatorio de ese elemento; o puede tratarse de una confesión
DD
vertida en otro proceso y en ese caso será tomada como prueba
instrumental. Pero en ninguno de los dos casos sería
técnicamente prueba confesional.

La confesión debe recaer sobre Aunque en éste último caso la declaración no se refiere al hecho
hechos personales o de conocimiento en sí mismo sino al conocimiento que de él tenga quien
LA

del confesante confiesa.

Es una confesión extraída o Cuando la confesión es “extraída” significa que se puede exigir
expresada libremente que la parte preste declaración jurada sobre hechos que hacen a
la litis, acto procesal que toma el nombre de absolución de
FI

posiciones. El otro tipo de confesional es la “libremente


expresada” o confesional espontánea, según la cual la parte
reconoce los hechos que sustentan el derecho invocado por la
contraria, facilitando de este modo la solución del litigio. La


confesión espontánea puede hacerse en cualquier oportunidad


del pleito, en las audiencias o en sus escritos; la absolución de
posiciones sólo tiene lugar en la audiencia respectiva que se fija
al efecto.

CÓRDOBA
ARTÍCULO 217.- La confesión judicial puede hacerse en los escritos del pleito, en las audiencias y en la
absolución de posiciones.

Elementos:

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a) Capacidad del confesante: Se debe tener capacidad para actuar personalmente; en caso contrario lo
harán sus representantes legales dentro del límite de sus facultades: como los padres por los hijos, los
curadores por los insanos, los gerentes autorizados de una sociedad, etc. En caso que sea parte una provincia
o alguna de sus entidades, la absolución se hará por informes respectivos que se requerirán al efecto, bajo
apercibimiento de darlas por confesas (art. 240 CPCC).

b) Objeto la confesión (controvertido): La confesión debe tratar sobre los hechos personales, o de su
conocimiento personal; debe tratarse de hechos controvertidos y que generalmente son desfavorables al
confesante.

c)Voluntad del Confesante: esta voluntad se advierte en la confesión espontánea, donde el hombre se

OM
siente orientado a expresarse y a decir la verdad. Mientras que en la absolución de posiciones es obligado a
comparecer a la audiencia fijada bajo apercibimiento de confesión ficta; sin embargo lo que en realidad se
quiere es que la confesión no se logre mediante el uso de la fuerza o mediante engaños.

CÓRDOBA
• ARTÍCULO 221.- Cada posición versará sobre un hecho personal del absolvente o sobre el
conocimiento de un hecho, expresada en sentido afirmativo, con claridad y precisión.

.C
Clasificación: Por el Origen (espontánea o provocada), por el lugar (judicial o extrajudicial), por el modo
(expresa o tácita), por la forma (verbal o escrita), por el contenido (simple o compleja) o por el alcance
DD
(divisible o indivisible).
La espontánea es la libremente expresada por el confesante y puede realizarla en cualquier estado del
proceso mediante un escrito o en una audiencia; mientras que la provocada es la “absolución de posiciones”
ofrecida por la parte contraria y se lleva a cabo mediante una audiencia fijada al efecto.
La judicial es la confesión que se presta en juicio y con arreglo las formalidades pertinentes, la validez de
LA

este tipo de confesión requiere que ella haya prestada ante el juez que interviene en la causa, y también
puede ser la prestada frente a otro juez siempre que en el proceso respectivo haya sido parte quien pretende
beneficiarse con el resultado de esa prueba. La extrajudicial es la confesión que se presta fuera de juicio;
esta sirve como conocimiento del juez pero NO es una confesional porque no está vertida en el proceso.
Es expresa cuando importa un reconocimiento terminante y categórico de los hechos respectivos; es
FI

vinculatoria para el juez e irrevocable. La confesión tácita se da cuando se infiere de actitudes asumidas por
el litigante contra quien se pide la prueba; esta es susceptible de destruirse mediante prueba en contrario.
La confesión es simple cuando se reconoce lisa y llanamente, sin salvedades, el hecho afirmado por la parte
contraria (por ejemplo: “para que jure como es cierto que usted usa faros deslumbrantes en su auto, la
contestación “es cierto o no es cierto”, es simple); es calificada cuando, reconociéndose el hecho, se agrega


un hecho no independiente que modifica o limita sus alcances (por ejemplo: “para que juro como es cierto
que ha recibido usted la suma de mil pesos de Juan, y la contestación es “si es cierto, pero no la recibí en
concepto de préstamo sino en concepto de donación) y es compleja cuando, reconociéndose el hecho y
agregándose asimismo otro hecho que modifica o limita sus alcances, ambos resultan separables o
independientes (por ejemplo: “para que jure como es cierto que ha recibido la suma de mil pesos de Juan,
su contestación: “si es cierto la he recibido, pero ya la he devuelto).
La última clasificación está relacionada la posibilidad de separar en circunstancias favorables o
desfavorables para el confesante. Alguno de los ejemplos que se pueden citar son: “Para que jure como es
cierto que Ud. recibió la suma de dinero ochenta mil pesos, que le facilitó el actor” /Contesta: “es cierto,
pero no tengo ninguna obligación de devolverlo porque fue una donación y así consta en el recibo”

CÓRDOBA

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ARTÍCULO 237.- En general, la confesión es indivisible, salvo:


1) Que comprenda hechos diversos, separados o independientes entre sí.
2) Cuando comprendiendo hechos conexos entre sí, o que se modifiquen los unos o los otros, el absolvente
produzca prueba contraria o exista una presunción de derecho contra el hecho que se alegue
desfavorablemente a él.

ARTÍCULO 238.- En caso de duda, la confesión debe ser interpretada en favor de quien la hace.

ARTÍCULO 239.- La confesión extrajudicial y puramente verbal es ineficaz en todos los casos en que no
es admisible la prueba testimonial y se regirá por lo que acerca de esta especie de prueba establece el

OM
presente Código.

CONFESIONAL PROVOCADA – ABOSLUCIÓN DE POSICIONES

Confesión prestada en juicio, con arreglo a las formalidades legales, y con motivo del requerimiento
formulado por una de las partes. Se notifica también al domicilio real.

.C
PROCEDIMIENTO PROBATORIO:
DD
A) OFRECIMIENTO:
El ofrecimiento deberá realizarse por escrito y deberá ser acompañado con el pliego de preguntas en sobre
cerrado que se reserva en secretaría hasta el día de la audiencia. El ofrecimiento puede hacerse desde después
de contestada la demanda y hasta que quede firme el llamamiento de autos (art. 218 CPCC). Estas
oportunidades se fijan por cuanto, de acuerdo a lo que el demandado haya contestado en la demanda, en la
LA

que puede reconocer todos o ciertos hechos, el actor ajustará su modus operandi, ya que, a partir de la
oposición del demandado, habrá en la causa “hechos controvertidos” sobre los cuales ofrecer y diligenciar
prueba. En cuanto a la última etapa, las partes analizarán todas los elementos habidos en el pleito, incluso
lo expuesto en los alegatos y, en tal caso, la absolución de posiciones sirve para esclarecer o como elemento
comparativo de otras pruebas.
FI

Las partes en la prueba confesional se llaman PONENTE (que es quien ofrece la prueba confesional) y
ABSOLVENTE (que es contra quien se dirigen las preguntas y, como dijimos anteriormente, debe ser
PARTE en el proceso)

¿Quiénes pueden pedir la ABSOLUCIÓN DE POSICIONES?




Las partes, los terceros (si es intervención simple puede pedir la de la contraria y si es intervención
excluyente puede pedir la absolución de ambos) o el juez como medida de mejor proveer.

¿Quiénes pueden ABSOLVER POSICIONES?

LAS PARTES
Incapaces: por sus representantes.
Cedente: solo si es parte en el juicio.
Fallidos: solo absuelven cuando la acción es personalísima, sino puede verse afectado la masa de acreedores.
Mandatarios: Solo si el mandato lo permite. Esto será analizado por el juez.
Funcionarios públicos: Lo hacen por medio de informes.
Gerentes de Sociedades: lo hacen personalmente según la representación que invistan.

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OPORTUNIDAD

CÓRDOBA

ARTÍCULO 218.- Después de contestada la demanda y hasta la citación para sentencia, cada parte podrá
exigir que la contraria absuelva, bajo juramento de promesa de decir verdad, posiciones concernientes a
la cuestión que se debate.
Podrán asimismo, ser citados a absolver posiciones:
1) Los representantes de los incapaces, por hechos en los que hayan intervenido personalmente en ese
carácter.

OM
2) Los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y por
hechos anteriores, cuando estuvieren sus representantes fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre
que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta.
3) Los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren
facultad para obligarlas.

B) ADMISIÓN

.C
El juez debe verificar que se haya acompañado el pliego de preguntas, cumpliendo con ese requisito y
tratándose de la absolución de posiciones de la PARTE el juez dicta el DECRETO DE ADMISIÓN fijando
fecha y hora de realización de la AUDIENCIA.
DD
C) DILIGENCIAMIENTO

Una vez dictado el decreto de admisión la parte ponente notificará a todos los intervinientes. La notificación
al ABSOLVENTE será realizada con la transcripción del art. 222 CPCC por un plazo de 3 días. La
notificación se hará al domicilio real, no obstante si ya ha comparecido personalmente o con apoderado
LA

deberá ser notificado al domicilio constituido y al domicilio real. Si el absolvente reside dentro de la
circunscripción del Tribunal podrá ser obligado a comparecer; si reside fuera pero dentro de la República
podrá ser obligado a comparecer no obstante dentro de los 3 días de notificado podrá solicitar prestar
declaración en el Tribunal de su domicilio; en cuyo caso el juez librará oficio al Tribunal correspondiente
con el pliego de preguntas.
FI

INCOMPARENCIA O NEGATIVA DE RESPONDER (Art. 225 CPCC): “Si el citado no compareciere sin
justa causa a la audiencia, ni a la que nuevamente se determine cuando se haga valer impedimento, o si
compareciendo se negare a declarar o diere respuestas evasivas a pesar del apercibimiento que se le haga,
podrá ser tenido por confeso en definitiva”. La excepción a esta regla es cuando el ABSOLVENTE ha sido
citado sólo por edictos ya que falta la noticia consumativa del conocimiento (Art. 226 CPCC).


En caso de enfermedad podrá solicitar que preste declaración en su domicilio (art. 227 CPCC).

AUDIENCIA:
El día y hora fijado por el Tribunal y estando todas las partes debidamente notificadas, se lleva a cabo la
audiencia de absolución de posiciones.

NO COMPARENCIA: podrá ser tenido por confeso.

COMPARENCIA: pero se niega a declarar o diere respuestas evasivas podrá ser tenido por confeso.

Pliego de preguntas: las preguntas deben ser claras y precisas, deben versar sobre un hecho, y el hecho debe
ser personal o que fuere de conocimiento personal del absolvente y deben formularse en sentido afirmativo.
Generalmente las preguntas comienzan de esta forma: Jure como es cierto que Usted…

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Forma de responder a las preguntas: responderá por sí mismo y de palabra. Podrá consultar apuntes o notas
sólo para auxiliar su memoria. Las contestaciones deben ser afirmativas o negativas pudiendo dar
explicaciones que creyere necesarias (art. 228 CPCC). Si el absolvente manifestare no recordar el hecho
que se le pregunta, a pesar de ser percibido, el Tribunal lo dará por confeso en la sentencia siempre que las
circunstancias hicieren inverosímil la contestación (art. 229 CPCC). Por último, si el absolvente se negare
a responder sosteniendo que la posición es ilícita, o que por otro motivo no está obligado a contestarla, el
Tribunal resolverá inmediatamente el punto in recurso alguno (art. 230 CPCC).

Pluralidad de absolventes: si fuesen varios los que hubieren de absolver se les recibirá declaración en un
mismo día, evitando que se comuniquen sus contestaciones (art. 232 CPCC).

OM
Los abogados pueden asistir a la audiencia pero deben guardar silencio salvo para dirigir nuevas posiciones
por medio del juez.

Preguntas del Tribunal: el Tribunal podrá hacer preguntas que estime conducentes para la averiguación de
los hechos alegados (art. 233 CPCC).

D) RECEPCIÓN:

.C
De la audiencia de absolución de posiciones se labrará un acta en la que se consignarán las respuestas del
absolvente respetando, en lo posible, el lenguaje utilizado. Deberá ser suscripta por todos los que hubieren
intervenido.
DD
Valoración de la prueba confesional
La confesional hace plena prueba contra el absolvente, a no ser que acredite que ha sido el resultado de un
error. Igual valor tienen las posiciones respecto del que las propuso (art. 236 CPCC). Esto significa que nos
encontramos frente a una prueba legal o tasada, de la cual el juzgador no puede apartarse, porque el valor
convictivo está señalado de antemano por la ley.
LA

-Confesión judicial: tiene el valor de plena prueba. (Art. 236). Supuesto de litisconsorcio: Si es necesario,
si no media confesión unánime sólo tiene valor de indicio, mientras que en el voluntario perjudica
únicamente al confesante.
-Confesión ficta: Crea una presunción contraria respecto de los hechos afirmados en el pliego de posiciones
y que deberán ser valorados por el juez al momento de dictar Sentencia. Para algunos debe ser valorada en
FI

correlación con el resto de las pruebas y atendiendo a las circunstancias del caso pues de lo contrario se
haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad jurídica objetiva. La
ley –art. 222 y 225 del C.P.C.C. – no dispone que sea tenido por confeso, sino que podrá ser tenido por
confeso. El legislador ha querido que el juzgador contara con otros elementos que permitieran valorar la
situación en su conjunto.


-Confesión extrajudicial: no hace plena prueba, el juez debe valorarla junto con otros medios probatorios.
El recibo constituye la prueba por excelencia del cumplimiento del pago, sin embargo su valor probatorio
no proviene de esa circunstancia sino más bien de su naturaleza jurídica que lo identifica con una confesión
extrajudicial.
Cuando la confesión extrajudicial es puramente verbal es ineficaz en todos los casos. Cuando es escrita, su
eficacia dependerá de la calidad de instrumento público o privado.

PRUEBA DOCUMENTAL

En sentido lato se denomina documento a todo objeto susceptible de representar una manifestación del
pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. Por lo tanto, no sólo

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son los documentos los que llevan signos de escritura, sino también todos aquellos objetos como los planos,
marcas, mapas, fotografías, etc. poseen la misma aptitud representativa.

Los documentos pueden ser definidos como atestaciones escritas donde se fijan manifestaciones de la
voluntad que pueden tener por objeto establecer relaciones jurídicas entre personas o bien simplemente
registrarlas con el fin de trascender al sujeto otorgante.
Esta definición sirve para caracterizar tanto a los documentos como a los instrumentos; sin embargo desde
el punto de vista procesal y jurídico hay que distinguir ambos conceptos. El documento es todo objeto
susceptible de tener una representación del pensamiento ya sea de forma escrita o gráficamente como mapas,
fotografías, etcétera; mientras que el instrumento es una “especie” de documento ya que sólo se refiere a los
documentos escritos que sean susceptibles de producir determinados efectos jurídicos. Esta distinción es lo

OM
que entiende la mayoría de la doctrina, pero ¿Qué sucede en nuestro sistema con esta distinción?
Un fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (“Olivera, Carlos L. c/ Patricia Mónica
Rey – ordinario”) realiza una importante labor docente ya que diferencia claramente lo que nuestro código
procesal civil regula como prueba documental, de aquellas atestaciones escritas emanadas de terceros ajenos
a la litis, las que se denominan “testimonial escrita”. Es decir que se limita el carácter de prueba documental
a las atestaciones escritas emanada de una de las partes en el proceso; toda otra atestación escrita emanada
de un tercero necesita para su validez que sea reconocida en el proceso por la persona que emitió dicho

.C
material probatorio y por consiguiente su reconocimiento debe hacerse en una audiencia testimonial; de allí
el nombre de “testimonial escrita”. El fundamento de esta distinción radica en que los documentos deben
ser emanados de las partes ya que ellos tienen la carga procesal de reconocer o negar dichos documentos
bajo apercibimiento de reconocimiento ficto en caso de silencio y estableciendo una pericial caligráfica
DD
subsidiaria y automática en caso de desconocimiento de los mismos. Si se tratare de documentos de terceros
evidentemente nada pueden reconocer o desconocer las partes.

Hecha esta aclaración analizaremos las clases de documentos o instrumento.


Dentro de los instrumentos se distingue entre los “instrumentos públicos” e “instrumentos privados”.
LA

Los primeros son aquellos otorgados por funcionarios públicos o depositario de la fe pública dentro de los
límites de su competencia y de acuerdo con las formalidades prescriptas por la ley. Requieren para su validez
que se cumplimente con el Art. 980 del CC. es decir, que sea otorgado ante un oficial público, que actúe
dentro de sus límites de atribuciones y dentro del territorio donde se haya otorgado. Estos tienen efecto erga
omnes, valdrán por sí solos como tales. Hacen plena fe hasta que sea argüido de falso la existencia material
FI

de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos.


¿De qué hacen plena fe? – de la fecha cierta y de lo que el oficial pudo verificar personalmente (por ejemplo:
un escribano).
Los instrumentos privados son aquellos documentos que no revistan las mencionadas características, sea
que emanen de las partes o de terceros. Requieren para su validez el RECONOCIMIENTO expreso o tácito,


o la acreditación de su autenticidad mediante la prueba pericial en supuesto de impugnación. El


reconocimiento de los instrumentos privados está determinado en los arts. 1026 y 1028 del actual Código
Civil.
Art. 1026: “el instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o declarado
debidamente reconocido tiene el mismo valor que el público entre los que lo han suscripto y sus sucesores”.
Art. 1028: “el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el instrumento quede también
reconocido”.

Dentro de los documentos debemos distinguir entre 3 tipos:


Documentos Habilitantes de la instancia: en donde el derecho se manifiesta y sin los cuales no puede
requerirse su apertura; Por ej. Una partida de Defunción en una Declaratoria.

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Documentos Fundantes de la pretensión: son aquellos que comprueban todo lo relativo a la causa a pedir
y a las defensas opuestas; Por ej. Un contrato de locación en un cobro de alquileres.

Documentos Justificantes de la pretensión. (emanados de terceros): es decir que constituyen una


testimonial escrita; Por ej.: una factura, un presupuesto. Para su validez es necesario que sean
reconocidos en el proceso por la persona que emitió el material por medio de una audiencia.

Como veremos seguidamente los documentos emanados de las partes pueden ofrecerse hasta el decreto de
autos para la definitiva y aun después de ello si fuera de fecha posterior o se declarase bajo juramento no
haber tenido conocimiento de ella. Pero los documentos justificantes, es decir los emanados de terceros, NO
poseen el régimen amplio previsto por la norma del art. 241 CPCC y deben ser ofrecidos en los plazos

OM
previstos para el ofrecimiento de prueba testimonial (dentro de los 10 días de la apertura a prueba).

Procedimiento probatorio

a) ofrecimiento:
El plazo para ofrecer la prueba documental es un plazo amplio.

.C
PRINCIPIO GENERAL: “los documentos deben incorporarse con los escritos iniciales”. El actor al
entablar la demanda, y el demandado al momento de contestar la demanda.
El art. 182 CPCC prescribe que el actor deberá acompañar a la demanda los documentos de que haya de
valerse. Se trata de una expresión imprecisa que permite acompañar “casi” toda la prueba después de la
DD
interposición de la demanda.
Existen algunos documentos que ineludiblemente se deben acompañar con la demanda. Se trata de aquellos
documentos denominados “habilitantes de instancia”.
Cuando se hayan invocado documentos se correrá traslado a la contraria por seis días bajo apercibimiento
de tenerlos por reconocidos. (Art. 197).
LA

El demandado al momento de contestar la demanda deberá acompañar toda la documentación conforme lo


prescribe el art. 192: “(…) Deberá también reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que se
acompañen, bajo pena de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso. Será aplicable a la
contestación de la demanda lo dispuesto en el art. 182”.
FI

EXCPECIÓN A LA REGLA GENERAL: está establecida en el art. 241, donde sostiene que hasta firme
el decreto de autos podrá presentar prueba documental cargando con las costas por presentación tardía,
siempre que demuestre que son de fecha posterior o fecha anterior que el oferente jure no haberlos conocido
anteriormente o no haberlos podido obtener.


ARTÍCULO 241.- Luego de las oportunidades previstas en los artículos 182 y 192 podrá ofrecerse
documentos de acuerdo con las siguientes reglas:
1) En primera instancia mientras no se hubiere dictado sentencia, pero si lo fuesen luego de haber llamado
los autos no serán admitidos, salvo que sean de fecha posterior o que llevando fecha anterior se exprese
bajo juramento o, en su caso, afirmación de no haberlos conocido o podido obtener oportunamente.
2) En segunda instancia hasta el llamamiento de autos, en las condiciones del inciso anterior.

En NACIÓN la presentación de documentos habilitantes y fundantes tienen una sanción expresa: ART. 335
“Después de interpuesta la dda, NO se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores
bajo juramento o afirmación de no haber tenido conocimientos de ellos. En tales casos se dará traslado a la
otra parte, quien deberá cumplir con la carga que prevee el art. 356, inc. 1”

b) admisión

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El juez dicta el decreto de admisión ordenando el diligenciamiento de los documentos, previo examen de
admisibilidad formal.

c) Diligenciamiento y recepción:
Cualquier documento que se presente al proceso debe ser notificado a la contraria para que en el plazo de 6
días se expida al respecto y con copia de la documentación (ambos deben expedirse sobre los documentos
que se le atribuyan, bajo apercibimiento de tenerlos por confeso).

VALORACIÓN:

TRÁMITES PARA LA VALIDEZ DE LA PRUEBA EN EL PROCESO

OM
INSTRUMENTO PÚBLICO:

REGLA GENERAL: hacen plena fe.

EXCEPCIÓN: procedimiento de reargución de falses.


Se trata de un procedimiento para tornar falso un instrumento público que ha ingresado al proceso. Tramita

.C
por INCIDENTE que deberá promoverse dentro de los 10 días de realizada la impugnación (plazo fatal). Se
corre traslado a la contraria por un plazo de 6 días, quien podrá reconocer o negar la falsedad, en este último
caso se ordena una pericial caligráfica. El incidente tiene efecto suspensivo y debe citarse al escribano.
DD
Redargución de falsedad
ARTÍCULO 244.- La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que
deberá promoverse dentro de los diez días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida. Deberá fundarse y ofrecerse las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Será parte el
funcionario público que labró el documento. El incidente se resolverá en la sentencia definitiva
LA

suspendiéndose ésta mientras se encuentre en trámite la impugnación.

INSTRUMENTO PRIVADO:

REGLA GENERAL: NO gozan de plena fe hasta tanto no sean reconocidos judicialmente por la parte a
FI

quien se le atribuye o declara debidamente conocido.

EXCEPCIÓN: impugnación. Se ordena pericial caligráfica.

Pericial caligráfica subsidiaria




ARTÍCULO 242.- Todo ofrecimiento de prueba documental lleva implícita la pericial caligráfica para el
supuesto de negarse la autenticidad.
Trámite
ARTÍCULO 243.- Una vez que los documentos obren en el tribunal se ordenará traslado por seis días al
contrario agregando copia de ellos a la cédula de notificación, a los fines del art. 192, segundo párrafo.
Negada la autenticidad, se deberá indicar, bajo el mismo apercibimiento, documentos públicos o privados
reconocidos que lleven su firma, para el cotejo, o manifestar que no existen.
Es aplicable el art. 85, último párrafo.

Documentos privados. Reconocimiento de firma. ARTÍCULO 248.- Para la eficacia de los documentos
privados, se requiere que sean reconocidos por la persona contra quien se presenten o que el tribunal los
declare tales.

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Exhibición de documentos. ARTÍCULO 253.- Las partes en cuyo poder se encuentren documentos
necesarios para la solu1ción del litigio o para el cotejo pericial estarán obligados a exhibirlos o, si se
tratare de copia, a designar donde o en poder de quién se encuentran los originales. La negativa de las
partes o el incumplimiento de la obligación de exhibirlos dentro del plazo que se le fije constituirá
presunción en su contra, si de otros elementos de juicio resulte verosímil su existencia y contenido.

Siempre serán juzgados por la Sana Crítica Racional

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA N° 7
CONTINUACIÓN DE LA PRUEBA

PRUBA TESTIMONIAL
“La testimonial, como medio de prueba, consiste en la declaración representativa que una persona, que no
es parte en el proceso, hace ante el juez, sobre lo que sabe respecto de un hecho de cualquier naturaleza”.
La delimitación del concepto se integra con tres elementos: 1) es una declaración de un tercero, 2) recae
sobre datos no procesales y 3) persigue la finalidad de influir en la convicción del juez que entiende en la
causa.

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL CONCEPTO:

OM
 La testimonial constituye así un medio de prueba, y en tal sentido es la vía o trámite previsto en la
ley para introducir en el proceso el elemento probatorio;
 Su contenido consiste en una declaración de conocimiento, ya que el testigo declara ante el juez
sobre hechos conocidos aprehendidos a través de sus sentidos.
 Se trata de un medio de prueba que constituye la representación de los hechos mediante relatos de
un tercero imparcial ajeno a la litis que los ha presenciado.

.C
 A través de esta manifestación el hombre, con sus sentidos, su memoria y su lenguaje, cuenta acerca
de la existencia del hecho, de la forma en que el mismo sucedió, y de las peculiares matices que lo
rodearon.
 Se basa en una doble presunción la prueba testimonial, a saber: la de conformidad del conocimiento
DD
del testigo con la realidad y la de su fundamento moral; es decir que el testigo ha apreciado
debidamente los hechos y que no trata de engañar al juez.
 Constituye un medio de prueba indirecto (VER BOLILLA N° 5), ya que el dato llega al juez por
intermedio de quien declara, es decir, el órgano jurisdiccional no percibe por sí los hechos sino que
los conoce a través de los dichos de los testigos.
LA

CARACTERES

Personalidad: significa que el Histórico: se la distingue de las Representativa: la


individuo que suministra el llamadas “pruebas críticas”, representación se obtiene por
FI

elemento probatorio debe donde NO se narra sino que se medio de la percepción de un


hacerlo por sí mismo, sin conceptúa u opina en función de hecho diverso del hecho
intermediarios. La prueba conocimientos especiales (por representado: éste es el objeto y
testimonial se realiza como una ejemplo, la prueba pericial). aquél el medio de la
declaración sobre hechos representación. El testigo, al


percibidos por el declarante o declarar, reconstruye un


declaración sobre hechos NO acontecimiento y se vale de su
percibidos (sea por haberlos memoria. En el proceso civil la
oído narrar a otras personas o prueba testimonial se recepta en
porque los suponga o deduzca, forma escrita y es menester que
en éstos casos el valor el testigo utilice su propio
probatorio será minimizado por lenguaje y que los dichos que se
el juez). Es decir que, para que registran en el acta reproduzcan
el testimonio logre su mayor este leguaje empleado en el
eficacia, debe tener por objeto relato (aunque, a veces, no
hechos conocidos por el testigo suceda).
en virtud de percepciones
sensoriales.

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¿QUÉ SE PRUEBA EN LA PRUEBA TESTIMONIAL?

Objeto de prueba: son los hechos sobre los cuales el testigo va a declarar, incluyendo sus juicios o
deducciones.
El deber de testimoniar persigue incorporar al juicio el conocimiento sobre hechos que ha conocido el
testigo, en razón de sus percepciones, juicios y deducciones. El deber versa sobre el conocimiento que de
los hechos controvertidos se tiene; cualquiera sea su origen comprende la simple percepción propia, la
información de percepciones ajenas, las deducciones, las apreciaciones, y también los juicios personales
que el testigo formula sobre tales percepciones.

OM
Es decir que el objeto del testimonio son, en primer lugar los hechos, humanos o de la naturaleza, que el
testigo aprecia y conoce a través de sus sentidos, pero también todo aquello que ha percibido y comprendido;
por tal motivo este sujeto se vale de su memoria, los registra y mantiene dentro de sí para poder referirlos
en los estrados judiciales.
Debemos incluir en este análisis al llamado “testigo de oídas” (es el testigo que conoce los hechos no por
sus sentidos sino a través del relato de otras personas que sí lo apreciaron personalmente); en este supuesto
el objeto del testimonio no son los hechos que interesan al proceso sino el relato que al testigo final se le ha

.C
hecho por un sujeto presencial. Si bien, al momento de la valoración de la prueba, este testimonio no va a
tener tanta relevancia, muchas veces sirve para lograr el conocimiento de hechos antiguos y siempre que no
existan otros medios más idóneos (principio favor probationes).
DD
¿QUIÉN PRUEBA?

En la Bolilla N° 5 analizamos esta pregunta desde el punto de vista de la “carga de la prueba”, que ya ha
sido descripta, y también incluimos al “órgano de prueba”. En este punto nos vamos a detener. El “órgano
de prueba” en la prueba testimonial es el TESTIGO; el juez y las partes deben considerarse como sujetos
LA

receptores de la declaración.
El testigo es una persona física, ajena al proceso, que prestará declaración sobre los hechos que percibió a
través de los sentidos.
La calidad procesal de “testigo” se adquiere desde el momento en que el juez, respondiendo a una solicitud
de parte interesada, dicta la providencia (decreto de admisión) que ordena la recepción del testimonio. Una
FI

vez citado por el juez la regla general es que el testigo tiene el deber de testimoniar.
La ley establece condiciones referidas a garantizar la idoneidad del testigo. Así el testigo debe reunir las
siguientes condiciones: debe ser persona capaz, extraño al proceso y que es llamado a declarar sobre hechos
que han caído bajo el dominio de sus sentidos.


 Persona individual y física


 Capacidad
 Extraño a las partes
 Desempeñarse en forma objetiva e imparcial

PERSONA No jurídica ya que debe percibir los hechos, por lo que sólo las personas físicas
INDIVIDUAL son capaces de percibir los hechos por los sentidos y reproducirlos utilizando
la memoria.

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CAPACIDAD El Código procesal de Córdoba no dice nada respecto de la capacidad para ser
testigos; mientras que en la NACIÓN, el art. 426 CPCN, establece que toda
persona mayor de catorce años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el
deber de concurrir. Por eso se ha considerado que esta edad señala la capacidad
especial para ser testigo. También se señalan inhabilidades para ser testigo por
ejemplo en el caso de los sujetos que se hallen físicamente inhabilitados para
percibir el hecho. ACLARACIÓN: la pérdida de un sentido (visión, audición)
no impide que esa persona pueda ser citada como testigo, porque el ciego
puede reconocer a las personas por su voz y el sordo comprende perfectamente
la escena que se desarrolla ante sus ojos; por lo tanto a lo que se refiere es al
testimonio del demente por ejemplo o también el caso de las personas que no

OM
se encuentren en condiciones de apreciar el hecho sobre el cual deponen, como
el caso del ebrio consuetudinario.
EXTRAÑO A LAS Esto se relaciona con la objetividad y la imparcialidad en relación al proceso
PARTES en donde presta declaración. El testigo no debe encontrarse vinculado a las
partes o al litigio por circunstancias que comprometan en algún grado su
imparcialidad. Entonces, el parentesco, la amistad, enemistad, la dependencia
o el interés en el resultado de la litis son causas de fundada sospecha.

TESTIGO EXCLUIDO
.C
DD
Son todas aquellas personas que por imposición legal no pueden ser propuestos ni admitidos en juicio como
testigos. Así, no podrán ser testigos los parientes de alguna de las partes, sus consanguíneos o afines en línea
directa, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente (art. 309 CPCC)
El fundamento de la exclusión se encuentra en la protección de la solidaridad familiar; se evita la violencia
que podría ocasionar al sujeto el tener que declarar en contra de una persona de su familia.
LA

REGLA GENERAL:

ARTÍCULO 309.- No serán admitidos como testigos contra una de las partes; sus consanguíneos,
adoptivos o afines en línea recta, el cónyuge aunque esté separado legalmente, los colaterales en segundo
FI

grado y los guardadores o sus representantes.

Sin embargo, el art. 310 CPCC establece EXCEPCIONES a esta regla general, es decir, casos en que
procede la declaración de estas personas siempre que se refieran a cualquiera de los dos incisos mencionados
por dicho artículo:


EXCEPCIONES:

ARTÍCULO 310.- Se exceptuará de lo dispuesto por el artículo anterior cuando:


1) Las personas hubieran sido agentes o testigos intrumentales de un acto jurídico y la declaración versara
sobre el hecho del que han sido agentes o testigos.
2) La declaración versara sobre nacimiento, defunciones o matrimonios de los miembros de la familia.

EXCEPCIONES AL DEBER DE CONCURRIR:

La regla general, como lo dijimos anteriormente, es que el testigo que es citado como tal tiene la CARGA
PÚBLICA de concurrir. En este punto vamos a desarrollas aquellas EXCEPCIONES a la regla general.

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 En primer lugar se exime de asistir personalmente a declarar ante el Tribunal a personas por razones
de jerarquía del cargo público que ocupan. En este caso el tribunal podrá autorizar o disponer la
declaración por escrito a estos funcionarios. El fundamento de la excepción está dado por la
necesidad lógica de no distraer la atención de estos sujetos, a quienes se les tornaría materialmente
imposible concurrir a declarar en todas las causas que pudieran presentarse en razón de su trabajo.
Se encuentra determinado en el art. 306 CPCC

ARTÍCULO 306.- El Tribunal, de acuerdo a las circunstancias y La importancia que le atribuya


al testimonio a recabar, podrá Relevar de la obligación de comparecer personalmente y disponer
La declaración por escrito, del Presidente de la Nación, Los Gobernadores de Provincia; los
intendentes municipales y los Funcionarios públicos que por el ejercicio de sus funciones Residan

OM
en el exterior, en cuyo caso expresarán que lo hacen Bajo juramento. En este supuesto se
aplicarán en lo pertinente, los artículos 293 y 294.

ARTÍCULO 293.- En los supuestos previstos en los artículos 291 y 292, al ofrecer la testimonial
la parte acompañará el interrogatorio en pliego abierto e indicará los nombres de las personas
autorizadas para intervenir en el trámite del oficio o exhorto. No se admitirá esta prueba si en el
escrito no se cumplieren dichos requisitos.

.C
ARTÍCULO 294.- En el caso del artículo anterior, el interrogatorio quedará a disposición de la
parte contraria la que, dentro del plazo fatal de tres días de notificada, podrá formular
observaciones, acompañar su interrogatorio e indicar los nombres y domicilio de las personas
DD
autorizadas para intervenir en el trámite del oficio o exhorto.

 La segunda excepción es la “imposibilidad física”, “edad avanzada” u “otras circunstancias tales


LA

como enfermedad que impida al testigo concurrir al Tribunal. Este hecho debe ser invocado ante el
juez y el tribunal podrá constituirse en el domicilio del testigo a fin de tomar la audiencia. También,
en forma excepcional, pueden presentarse supuestos en que el acto de recepción de la prueba sea
delegado para que lo realice otro juez distinto al que entiende en la causa (ocurre por ejemplo cuando
el testigo reside en otra jurisdicción).
FI

ARTÍCULO 307.- Podrán ser examinados en sus domicilios los testigos que, por su edad u otras
circunstancias, merezcan estas consideraciones, a criterio del tribunal.

 La última excepción se funda en razón de la distancia. Cuando el testigo vive fuera de la Provincia


podrá declarar ante el juez de su domicilio, para lo cual se librará oficio o exhorto. Art. 292, 293 y
294 CPCC.

ARTÍCULO 292.- Para el examen de los testigos que residan fuera de la Provincia o de la República
se librará oficio o exhorto al tribunal de su domicilio
.
IMPARCIALIDAD:

Significa que el testigo es un sujeto que no participa en la relación procesal, ni se encuentra vinculado al
juicio o a las partes por razón alguna. Se procura que se trate de una persona desinteresada en el resultado
del juicio. Para ello la ley contiene disposiciones tendientes a asegurar su total imparcialidad; la primera
pregunta que ha de efectuarse es para que exprese si existen razones que lo vinculan a las partes; es lo que
se denomina las “generales de la ley”.

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LA CARGA PÚBLICA DEL TESTIGO:


Además de la obligación de comparecer, el testigo tiene la obligación de declarar. La carga pública del
testigo no se limita al deber de comparecer, sino que también tiene la obligación de contestar el
interrogatorio que se formule relatando todo lo que conozca sobre los hecho preguntados o manifestar su
ignorancia sobre ellos.

CARGA
PÚBLICA

OM
TRIPLE
OBLIGACIÓN

COMPARECE DECLARA DECIR LA

.C R R VERDAD
DD
Art. 287 Art 313 Art. 297 CPCC y
CPCC CPCC 275 C. Penal

Funcionario Impediment Testigo de Comprometer Secreto


Público (art. o Físico (art. otra penalmente o profesional
LA

su honor (art. (art. 308


306 CPCC) 307 CPCC) Jurisdicción 308 CPCC) CPCC)
FI

CARGA PÚBLICA CARGA PROCESAL


Implica un deber cívico impuesto a un sujeto Se dirige a las partes, si no cumplen con lo
extraño al proceso. Respecto de ellos el juez puederequerido por la norma legal podrán generar una
ejercer coertio. Art. 287 CPCC. Podrá ser situación contraria a sus intereses. Por ejemplo:


conducido por la fuerza pública. NO contestar la demanda.


Es una obligación. Se trata de una atribución que tiene como
“imperativo de su propio interés”.
Se utiliza en todos los procedimientos, no sólo el Es propia del sistema dispositivo.
proceso civil.

EXCEPCIONES A LA CARGA PÚBLICA:

La obligación de declarar también reconoce límites establecidos en el art. 308 CPCC.

ARTÍCULO 308.- El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas:


1) Si la respuesta lo expusiera a enjuiciamiento penal o comprometiese su honor.

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2) Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, de confesión, artístico o
industrial.
(LA ENUMERACIÓN ES TAXATIVA)

El fundamento de la primera excusa está dado por la tutela del principio constitucional de inviolabilidad de
la defensa en juicio. La facultad de rehusarse a responder debe ser invocada por el testigo en uno u otro
sentido; es decir, el testigo debe manifestar o el juez inquirir de oficio o a pedido de la contraria si aquél se
ampara en la norma con fundamento en que su respuesta podría incriminarlo penalmente o podría
comprometer su honor.
El segundo inciso tiende al resguardo del secreto profesional. Cabe tener presente que la guarda del secreto

OM
profesional no constituye una simple facultad del testigo, sino un deber legal al cual se encuentra civil, penal
y disciplinariamente atado; y NO puede ser obligado a declarar aun cuando el juez lo “liberase” del deber
de guardar el secreto.
El secreto profesional comprende, en general, a abogados, procuradores, médicos, parteras, psicólogos, etc.
Sin embargo NO los exime de comparecer y al ser citados por el tribunal tienen la obligación de comparecer
y podrán negarse a declarar amparándose en este instituto y siempre que los hechos hubieren sido por ellos
conocidos sólo en razón de su profesión.

.C Profesional con
título habilitante
DD
Condiciones para Deber de
negarse a declarar comparecer
Haber conocido los
LA

hechos en razón de su
profesión

PROCEDIMIENTO. FACES.
FI

En este punto vamos a utilizar las faces analizadas en la bolilla N° 5, aplicadas a la Prueba Testimonial.
La regla general es que todo medio probatorio de realiza en la etapa probatoria; sin embargo la actividad
probatoria se realiza en todo el trámite del juicio, por ejemplo en los escritos de introducción (demanda,
contestación) que constituyen elementos de aseveración de las partes y sirven para la convicción del juez;


también se puede requerir prueba testimonial como medida de prueba anticipada (art. 486 CPCC).

1°) ETAPA INTRODUCTORIA. FAZ PRÁCTICA.

A) OFRECIMIENTO: la introducción de la prueba testimonial se realiza en un escrito de


ofrecimiento. Actor y demandado, luego de trabada la litis y solicitar la apertura a prueba, deben proponer
en tiempo oportuno y con las formalidades legales los testigos que han de valerse para respaldar sus
pretensiones.
El plazo para ofrecer la prueba testimonial es de 10 días desde la apertura a prueba (art. 212 CPCC). Este
artículo establece que para los demás tipos de juicios el plazo es de 5 días; sin embargo hay que aclarar que
esta parte del artículo debe ser considerada como “no escrita” ya que ha quedado del antiguo código de
procedimiento y ello es así ya que en los demás juicios declarativos (ejemplo ABREVIADO) la prueba se
ofrece JUNTO CON EL ESCRITO DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

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La formalidad que requiere el escrito de ofrecimiento de testigo es que se los mencione el nombre y
domicilio de cada uno de los testigos (art. 284 CPCC).

ARTÍCULO 284.- Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos deberán presentar una lista
expresando nombre y domicilio.
Si se ignora el domicilio, se indicará el lugar donde trabajan.
Cuando por las circunstancias del caso fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que se
indiquen los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su
citación. Sólo se podrán examinar los testigos que hayan sido propuestos en la forma prevista por este
artículo.

OM
No constituye requisito esencial el acompañar el interrogatorio de preguntas (pliego); éste, por regla general,
es proporcionado por las partes en el momento de la audiencia con el fin de simplificar el trámite.

b) ADMISIÓN: sólo se refiere a la verificación que realizará el tribunal sobre la c0ncurrencia de los
elementos formales (sujeto legitimado, que lo haya hecho dentro del plazo y cumpliendo las formalidades

.C
de la ley). Si la propuesta reúne los requisitos formales el juez admitirá el medio de prueba ordenando la
recepción del testigo en audiencia que debe ser notificada a las partes. RECUERDEN: el decreto de
admisión me va a fijar día y hora de audiencia, generalmente el mismo día para todos en diferentes horarios.
Lo debo notificar a todas las partes y a los testigos en sus domicilios reales junto con la transcripción del
DD
art. 287 CPCC (apercibimiento).

c) DILIGENCIAMIENTO: se realizará en el día y hora previstos y en una audiencia fijada a tal efecto
por el tribunal. En el procedimiento escrito se realiza con trámite verbal actuado, esto es, sin respeto de la
regla de inmediación. La realidad de nuestros tribunales nos muestra que esta importante actividad es
LA

delegada en un empleado del tribunal; ello sucede por el recargo de tarea que adolecen los tribunales, por
lo que los jueces delegan el control de la audiencia, en personal de menor jerarquía.
Como garantía de la veracidad del testigo se exige juramento previo, que constituye un requisito formal para
el debido cumplimiento del acto de declaración, el testigo formula promesa de decir la verdad de todo lo
que sabe tal, como cree que es la verdad. Se distingue entre la declaración falsa de la declaración
FI

equivocada. Ésta última no implica perjurio, cualquiera que sea su causa, incluso cuando signifique
ignorancia o descuido inexcusable. Por ello se “presume la buena fe del testigo”.
A la audiencia podrán concurrir los abogados de las partes y los testigos con sus respectivos documentos de
identidad. Existe una espera de ley de 15 minutos y luego se da comienzo a la audiencia.
El interrogatorio está contenido en lo que se llama “pliego de preguntas”, que cumple una función


meramente ordenadora ya que las partes pueden formular otras preguntas o ampliar a las respuestas dadas a
través de sus letrados. En el interrogatorio cada pregunta está precedida de la fórmula “(…) para que diga
el testigo si sabe y cómo lo sabe, dando razón de sus dichos que (…)”, es con el objeto que el sujeto se
explaye en la narración del hecho que se le pregunta y relate todas las circunstancias que estime necesarias.
El pliego contendrá preguntas numeradas y deberán ser claras, concretas, concisas y cada uno sólo deberá
referirse a un solo hecho. En ningún caso se formularán preguntas que estén concebidas en términos
afirmativos o que sugieran las respuestas o aquellas que puedan resultar ofensivas o vejatorias (art. 288
CPCC)

ARTÍCULO 288.- Las preguntas se formularán numeradas, serán claras, concretas y deberán contener
un solo hecho. No podrán hacer referencias de carácter técnico, salvo si fueran dirigidas a personas
especializadas. En ningún caso se formularán preguntas que estén concebidas en términos afirmativos,
sugieran las respuestas o sean ofensivas o vejatorias.

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Cuando el interrogatorio se hiciere por escrito, éste podrá presentarse en sobre cerrado hasta el
momento en que comience la audiencia en que deba presentarse cada testigo.

El interrogatorio se podrá entregar en sobre cerrado con anterioridad a la audiencia o puede llevarlo el día
de la audiencia.

--- Supongamos que se fija audiencia para el día 15/04/2015 a las 10hs. Llegado el día y hora se presentan
en barandilla las partes junto con el testigo, le solicitan el DNI, corroboran los datos y pasan a la sala de
audiencias. ¿QUÉ SUCEDE EN LA AUDIENCIA? - - -

OM
La primera pregunta que se le formula al testigo se refiere a lo que se denomina “generales de la ley”.
Comprende preguntas que se refieren al nombre del testigo, edad, estado civil, profesión y domicilio, además
se le interroga sobre si es pariente por consanguinidad o afinidad con alguna de las partes, y en su caso en
qué grado; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo; si es dependiente,
acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos (art. 298
CPCC).

.C
ARTÍCULO 298.- El interrogatorio comenzará con las siguientes preguntas:
1) Nombre, tipo y número de documento de identidad, edad, estado, profesión y domicilio.
2) si es cónyuge o pariente de alguno de los litigantes y en que grado.
DD
3) Si es acreedor, deudor o tiene otra relación de interés o dependencia con alguno de ellos.
4) Si tiene interés, directo o indirecto en el pleito u otro semejante.
5) Si es amigo íntimo o enemigo manifiesto de los litigantes. Aunque las circunstancias individuales
declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al
proponerlo, se recibirá su declaración si fuere la misma persona y por las circunstancias del caso, la
contraria no hubiere podido ser inducida a error.
LA

Luego se procede al interrogatorio propiamente dicho. Este consiste en el conjunto de preguntas que la parte
formula al testigo por intermedio del juez. Las preguntas deben ser claras y precisas, no permitiéndose las
llamadas sugestivas, es decir las que indican al testigo la contestación que debe darles. Han de referirse a
FI

hechos articulados en la demanda y contestación, pero esta es también cuestión que el juez resolverá al
dictar sentencia; a menos que sea manifiestamente improcedentes. La falta del interrogatorio al momento
de la audiencia hace incurrir en negligencia a la parte, la que perderá el derecho a pedir nueva citación del
testigo. Art. 290 CPCC.


ARTÍCULO 290.- Cuando la parte que ofreció el testigo no concurriera a la audiencia por sí o por
apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se le dará por desistido de aquél sin recurso alguno, a
pedido de la parte contraria, salvo que ésta requiera que la declaración sea recepcionada. En este caso,
formulará las preguntas que considere pertinentes, por intermedio del tribunal.

El testigo deberá responder sin valerse de apuntes, salvo que por la naturaleza de la pregunta o la relación
discutida fueren indispensables. Las respuestas deben hacerse dando razón de sus dichos, esto es explicando
en qué forma ha conocido los hechos sobre los que ha declarado. Art. 304 CPCC

ARTÍCULO 304.- El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a menos que, por la índole de la
pregunta, se le autorice. En este caso, se dejará constancia en el acto de las respuestas dadas mediante

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lectura y a pedido de parte se agregará copia autenticada de los elementos utilizados. Deberá siempre
dar razón de su dicho. Si no lo hiciere, el tribunal la exigirá.

Además, si el reconocimiento de un sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, podrá hacerse en él el


examen del testigo. Art. 303 CPCC.

ARTÍCULO 303.- Si a juicio del tribunal la inspección de algún sitio contribuyera a la claridad del
testimonio, el examen de los testigos podrá hacerse en dicho sitio.

OM
Una vez concluido el interrogatorio el actor y el demandado podrán realizar nuevas preguntas vinculadas
con los motivos por los que ha sido llamado a declarar (pertinencia). El juez podrá ordenar que se prescinda
de continuar con el interrogatorio si se manifestara como evidentemente ineficaz (art. 289 CPCC)
Se incluye generalmente una última pregunta que se efectúa al testigo que se refiere a la publicidad y
notoriedad de lo declarado, es decir el deponente debe declarar si lo que dijo lo conoce por él o por un grupo
de personas.
ACLARACIÓN: si el testigo no habla el idioma nacional: ART. 299 CPCC.

.C
ARTÍCULO 299.- Si los testigos no hablaran el idioma nacional serán examinados con la intervención de
uno o más intérpretes nombrados de oficio por el tribunal, los cuales jurarán o harán promesa de traducir
DD
fielmente las preguntas y contestaciones que por su conducto se hicieran.

D) RECEPCIÓN: junto con la audiencia se labra un acta que será incorporada al expedienten (art.
304). Allí se hará constar todo lo acontecido y deberán mantenerse en lo posible las palabras utilizadas en
LA

las respuestas por el testigo. En el acta se deja constancia del día y hora de la declaración, número del
tribunal y nombre del juez y secretario, carátula del expediente y constancia de las partes que asisten y de
sus letrados.
FI

CAREO: una vez concluida la recepción, puede suceder que alguna de las
partes, advirtiendo contradicción entre los testigos, pida el careo entre ellos.
Es la confrontación que el juez hace de dos testigos que declaran en forma
contradictoria.


ARTÍCULO 305.- Los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias, podrán ser
careados entre sí, sobre los puntos de discrepancia que determine el tribunal.
Si alguno de los testigos ha incurrido en falsedad, se aplica el art. 313 CPCC.

Circunstancias objetivas de la prueba testimonial

Lugar OPORTUNIDAD forma


Regla general: en la sede Dentro de los 10 días de la apertura Nombre y
Del Tribunal. Excepciones: a prueba en el ordinario. El diligen- domicilio
Art. 291, 292, 303, 307 CPCC) ciamiento es en el plazo ordinario. ART. 284 CPCC

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ETAPA DE VALORACIÓN. FAZ CRÍTICA

Existe una presunción de sinceridad del testigo, sin que esto signifique que corresponda necesariamente con
la realidad, ni que deba otorgársele pleno valor probatorio. La valoración de la prueba testimonial se realiza
por medio de un examen crítico de los dichos del testigo que formula el juez en oportunidad del dictado de
la sentencia. Consiste en una operación mental que tiene por fin resaltar el éxito probatorio, esto es, el mérito
o valor de la declaración como elemento de convicción. La valoración es también una actividad que realizan
las partes en oportunidad de la etapa discusoria por medio de alegatos o informes.
Puede que alguna de las partes solicite la impugnación de la declaración de un testigo; el procedimiento a
seguir se encuentra en el art. 314 CPCC. Debe realizarse dentro de los 5 días de recibida la declaración
pudiendo ofrecer prueba por vía incidental; la cuestión será resuelta por el juez al momento de dictar

OM
sentencia.

¿Qué es lo que hace el juez?

En primer lugar deberá tener dejar de lado los testimonios inoficiosos, es decir los que no aportan ningún
elemento de convicción; lo mismo respecto de los impertinentes, es decir las que no tienen relación mediata
o inmediata con las pretensiones deducidas. Realizada esta depuración, comienza la valoración propiamente

.C
dicha. Así va a tener en cuenta varios aspectos como por ejemplo que los dichos del testigo no excedan los
límites del objeto de esta prueba, la verosimilitud del hecho, la manera como fue conocido por el testigo, y
la credibilidad de su exposición en razón de sus condiciones intrínsecas y de la sinceridad del deponente.
También se va a tener en cuenta la cantidad de testigo, si se trata de un único testigo o de testigos múltiples,
DD
ya que en este último caso tendrán más o menos valor conforme sean coincidentes en sus dichos o por el
contrario se contradigan. Si se contradicen debe tenerse en cuenta la trascendencia de la disconformidad. El
examen del juez también se basa en el aspecto subjetivo del testigo (calidad, fama e ilustración del testigo)
y el aspecto objetivo (contenido del testimonio, razón de sus dichos, forma de narración, etc.)
-- la prueba de valora a través de la SANA CRÍTICA RACIONAL.
LA

PRUEBA PERICIAL

 “Es un medio de prueba por el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para la comprobación de un hecho”
FI

(CAFFERATA NORES).

 “La prueba pericial es aquella que es suministrada por terceros que, a raíz de un encargo judicial
y fundados en conocimientos científicos, artísticos o prácticos que poseen, comunican al juez las
comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su dictamen”


(PALACIO).

 “Medio de prueba por el cual un tercero es designado por un Tribunal para que lo auxilie en razón
de sus conocimientos científicos, artísticos o prácticos” (CONCEPTO DE LA CATEDRA).

Como vemos en las definiciones la prueba pericial se presenta como un aporte probatorio formulado por un
experto designado de común acuerdo por las partes o por el tribunal, para esclarecer una situación de hecho
o el reconocimiento de sus efectos, y que escapan al conocimiento medio o corriente, por lo que para ser
apreciados se requieren conocimientos técnicos (años en maquinarias o automotores), científicos (ADN) o
artísticos (determinación de la autenticidad o calidad de una obra de arte).

 Se trata de un medio de prueba (aunque parte de la doctrina lo discuta, como veremos en el punto
“naturaleza jurídica).

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 Es un medio de prueba indirecto (porque el conocimiento al juez se lo suministra un tercero calificado).


 Este medio adquiere mayor o menos relevancia cuando más complejidad técnica presente el hecho o la
circunstancia controvertida, que es lo que determina la indispensabilidad de la prueba pericial para su
interpretación.
 Como regla general interviene a pedido de parte, pero puede ser ordenada oficiosamente por el juez sea
sobre la base de imposiciones del derecho de fondo (que se verá más adelante) o también haciendo uso
de las medidas para mejor proveer (art. 260 y 323, inc. 3 CPCC).

CARACTERES DE LA PRUEBA PERICIAL

ARTÍCULO 259.- Podrá emplearse la prueba pericial cuando para conocer o apreciar un hecho sean

OM
necesarios o convenientes conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos.

 Es un acto procesal o un conjunto de actos que se cumplen por encargo judicial.


 La tarea encomendada debe ser realizada en forma personal por el perito designado.
 Se trata de una prueba indirecta, ya que el juez tomará contacto con los hechos por su intermedio.
 Las conclusiones del perito se emiten por medio de un dictamen que se incorpora al expediente.
 El perito es un tercero, extraño a la partes y que reviste el carácter de órgano de prueba.

.C
La peritación constituye una declaración de ciencia porque el perito emite su dictamen sobre la
base de lo que conoce por percepción, inducción o deducción respecto de los hechos.

NATURALEZA JURÍDICA
DD
La discusión está en si es considerado la pericia como un medio de prueba o si es un medio para la obtención
de una prueba. Para negarle el carácter de medio de prueba se arguye que el perito nada prueba por sí mismo,
sino que actúa simplemente como un auxiliar del tribunal, ya que éste le formula un encargo en virtud del
cual debe aportar datos al juzgador; esto es una conclusión referida a los hechos controvertidos sobre la base
LA

de sus conocimientos, propios del campo del saber determinado.


Los que la consideran como un verdadero medio de prueba sostiene, por el contrario, que por un lado nuestro
Código procesal lo ubica dentro del título de los medios de prueba y, además, afirman que el perito no actúa
solamente en la deducción de hecho a probar, sino también en la propia percepción del hecho, unas veces
en sustitución y otras en asistencia al juez. Se trata de un medio de prueba INDIRECTO.
FI

¿QUÉ SE PRUEBA EN LA PRUEBA PERICIAL?

Objeto de prueba: está constituido por los hechos controvertidos y sus causas o consecuencias, que pueden
ser de diversas especies y acusar diferentes calidades (técnicas, científicas o artísticas). Como regla general


puede decirse que cualquier hecho puede ser objeto de examen pericial, salvo aquellos que pudieren afectar
a las reglas morales, las buenas costumbres o cuya indagación fuera prohibida por la ley (por ejemplo está
prohibida la inspección sobre el cuerpo de una persona sin su previo consentimiento). Además, los hechos
que han de ser objeto de pericia deben ser calificados por sus connotaciones técnicas, científicas o artísticas;
en este sentido podrán ser objeto de análisis hechos físicos o psíquicos, constituidos por conductas humanas,
sucesos naturales u otros aspectos de la realidad material, cosas u objetos que sean creación del hombre o
productos de la naturaleza, la persona física y sus condiciones psíquicas. Estos hechos no sólo deben ser
CALIFICADOS sino que también deben ser JURIDICAMENTE POSIBLES.
Este medio de prueba es de ineludible utilización cuando se pretende acreditar determinados hechos, y ello
no resulte posible con la utilización de otros medios. Por ejemplo en un juicio de filiación que se quiera
determinar el origen biológico de una persona.

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Elemento probatorio: es el dato que el perito incorpora al proceso y que, en algunos casos, adquiere tal
entidad que lo obliga al juez al momento de decidir. Es el DICTAMEN PERICIAL, que es el acto mediante
el PERITO responde a cada uno de los puntos propuestos por las partes o incluidos por el juez, da cuenta
de las operaciones realizadas y expone su opinión fundada acerca de las conclusiones que, a su juicio, cabe
extraer de aquéllas.
El art. 278 CPCC establece que el perito, al concluir con su trabajo presentará ante el tribunal un dictamen
o informe escrito y firmado. En él deberá exponer en forma motivada las conclusiones a las que ha arribado;
debe destacarse que como el fin de este medio de prueba es ilustrar al juez sobre cuestiones técnicas que
desconoce, la exposición deberá ser clara y contener los antecedentes que tuvo en cuenta para arribar a las
conclusiones. El dictamen contiene una declaración de ciencia, deberá ser objetivo; es decir desprovisto de
intencionalidad ya que el órgano de prueba no debe pretender ningún efecto jurídico concreto con su

OM
exposición.
Además se podrá acompañar el dictamen con planos, fotografías, croquis, etc.
Su contenido debe ser completo y no pecar en excesos o defecto, no puede omitir responder a alguno de los
puntos de la pericia pero tampoco puede dictaminar sobre puntos no solicitados (CONGRUENCIA).
Una vez que se presenta el dictamen pericial puede ser ampliado a petición de parte o por requerimiento del
tribunal. Art. 279, segunda parte, CPCC), la “ampliación” implica que el técnico deberá responder respecto
de una cuestión omitida o aclarando alguna cuestión que haya sido expuesta en forma poco clara.

.C
ARTÍCULO 278.- El dictamen pericial se presentará por escrito dentro del plazo fijado. habrá tantos
dictámenes como opiniones diversas existan.
Cuando las conclusiones periciales se basen en informes de terceros, opiniones vertidas en trabajos
DD
científicos o en cualquier otro tipo de elemento objetivo, los peritos deberán indicar la fuente y el lugar
en que pueden ser consultados.
Los peritos de control, hasta cinco días después de notificada la agregación de los dictámenes, podrán
presentar un informe apoyando o discrepando, en forma fundada, con el de los peritos. En su caso,
expondrán las conclusiones que estimen correctas. No se tendrán en cuenta los informes que no se
LA

refieran expresa y concretamente al presentado por los peritos.


ARTÍCULOL 279.- La agregación del dictamen pericial será notificada a las partes. Cualquier
objeción que se formule sobre las conclusiones o fundamentos deberá producirse en los alegatos y será
considerada en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
El tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, disponer que se amplíe el dictamen si lo creyere
FI

deficiente u ordenar que se nombren otros peritos, sin recurso alguno.


ARTÍCULO 280.- Si los peritos no aceptaren el cargo o no dieren su dictamen o ampliacióin en el plazo
que el tribunal les haya fijado, se procederá a su remoción y a un nuevo nombramiento. En tal caso,
podrán ser condenados en las costas de las diligencias frustradas y en los daños y perjuicios causados
por su omisión sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieren corresponderles. Si se tratare


de peritos judiciales matriculados, no tendrán derecho a cobrar honorarios.

¿QUIÉN PRUEBA?

Órgano de prueba: es el perito, que es quien suministra el elemento probatorio; se trata de un tercero ajeno
al juicio y calificado por sus conocimientos o por su singular idoneidad respecto de cuestiones de índole
especial, diferentes al saber del juez.
El elemento subjetivo de la prueba pericial está conformado por las personas que participan en el acto
pericial, en tal sentido las partes son los proponentes, el juez es el destinatario y el perito es el órgano de
prueba.
Los peritos tienen el carácter de auxiliares o colaboradores del juez, su fin es salvar una imposibilidad física
o suplir una insuficiencia técnica del juez.

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Por regla general el tribunal designa un solo perito pero podrá si lo estima necesario, designarlos en forma
plural (art. 261 CPCC)

ARTÍCULO 261.- El tribunal nombrará un perito, salvo que considere indispensable que sean más. A esos
efectos citará a las partes a una audiencia, oportunidad en que éstas propondrán, de común acuerdo, la
persona a designar. Si no concurrieren todas las partes o no se lograse acuerdo, el tribunal hará el
nombramiento de oficio, por sorteo.

CONDICIONES PARA SER PERITO:

OM
El perito debe ser una persona capaz; con una capacidad calificada para la percepción y la correcta
verificación de los hechos, la determinación de las causas y sus efectos, o en su defecto simplemente para
la apreciación e interpretación.

Además, para poder actuar en calidad de perito debe acreditarse:

 EDAD: se presume con la mayoría de edad y también plenitud de aptitudes intelectuales.


.C
 CALIDAD HABILITANTE: deben tener título en la materia a la que pertenezca el punto sobre el que
deben expedirse. Se refiere al título profesional otorgado generalmente por universidades u otros
institutos educativos y la habilitación se refiere a la correspondiente otorgada por cada colegio
DD
profesional. Estos requisitos son indispensables cuando se actúa como perito oficial, ya que en el caso
de los peritos de control no se requiere la acreditación de la especialidad. Art. 262 CPCC

ARTÍCULO 262.- Dentro de los tres días posteriores a la finalización del plazo fijado en el art. 266, las
partes podrán designar un perito de control cuya única función será la de evaluar y, en su caso, criticar
LA

el dictamen pericial. No será necesario que tengan título en la especialidad, salvo cuando deban
practicarse, diligencias periciales sobre una persona. En ningún caso será requisito que figuren en la
lista para nombramientos de oficio.
Los peritos de control no podrán ser recusados.
FI

En nuestra Provincia, el TSJ forma lista de peritos en diversas especialidades: ellas se confeccionan sobre
la base de una solicitud que los profesionales interesados efectúan para ser incluidos en las denominadas
“listas oficiales”.
La designación recae generalmente sobre una persona física ajena a las partes; excepcionalmente se admite


que puedan actuar por ejemplo corporaciones académicas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PERITOS:


Debe aceptar el cargo bajo juramento una vez que haya sido designado por el juez (art.266 CPCC). Debe
cumplir su función con imparcialidad, lealtad y buena fe procesal, y debe practicar por sí mismo las
operaciones necesarias para elaborar su dictamen. Las conclusiones deben ser claras, precisas y veraces.
Si no cumpliera con estas obligaciones puede ser sujeto a responsabilidad civil, penal y disciplinaria.

ARTÍCULO 280.- Si los peritos no aceptaren el cargo o no dieren su dictamen o ampliacióin en el plazo
que el tribunal les haya fijado, se procederá a su remoción y a un nuevo nombramiento. En tal caso,
podrán ser condenados en las costas de las diligencias frustradas y en los daños y perjuicios causados
por su omisión sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieren corresponderles. Si se tratare
de peritos judiciales matriculados, no tendrán derecho a cobrar honorarios.

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También goza de derechos:

1) percibir una remuneración por su trabajo,


2) exigir que se suministre dinero anticipado para los gastos de la pericia,
3) solicitar de las partes la colaboración necesaria para llevar a cabo el encargo.

INCOMPATIBILIDADES:

Las causales para recusar a los peritos serán las mismas que para los jueces (art 270 CPCC). Se trata de

OM
preservar su imparcialidad. Por lo tanto:

 Resulta incompatible con el desempeño pericial el haber intervenido en calidad de testigo en el mismo
juicio;
 Los que ya han actuado con anterioridad como peritos en el mismo juicio;
 Quienes se encuentren vinculados a las partes;
 Los ministros de culto, los abogados, procuradores, médicos, farmacéuticos y demás profesionales si

.C
la pericia hubiese llegado a su conocimiento en razón de su oficio, arte o profesión.

“El perito sólo puede ser recusado con causa” y la oportunidad depende si el perito ha sido propuesto por
las partes podrá ser recusado por causas posteriores a su designación, en cambio si surge de la “lista oficial”
DD
podrá ser recusado también por causas anteriores dentro de los 3 días de su designación o al de la
notificación. Art. 272 CPCC

ARTÍCULO 272.- Propuesta en término y forma la recusación, el tribunal mandará que se haga saber al
perito recusado para que en el plazo de tres días de la notificación manifiesta si es o no cierta la causa
LA

en que aquélla se funda. Si la aceptare como cierta, se le tendrá por recusado sin más trámite y será
reemplazado en la forma que corresponda.

PERITO DE CONTROL Y CONSULTOR TÉCNICO


FI

El perito de control actúa colaborando en la defensa de los intereses técnicos de la parte que lo propuso;
generalmente es un sujeto de su confianza. El CPCC establece que cada parte puede designar a un perito de
control dentro de los 3 días posteriores a la aceptación del cargo del perito oficial; su función se limita a
evaluar y, en su caso, formular y criticar fundadamente el dictado del perito oficial. Están autorizados a


presenciar las operaciones técnicas que realice el perito oficial y puede adherir o discrepar fundadamente
con las conclusiones de éste. Art. 278 CPCC

ARTÍCULO 278.- El dictamen pericial se presentará por escrito dentro del plazo fijado. habrá tantos
dictámenes como opiniones diversas existan.
Cuando las conclusiones periciales se basen en informes de terceros, opiniones vertidas en trabajos
científicos o en cualquier otro tipo de elemento objetivo, los peritos deberán indicar la fuente y el lugar
en que pueden ser consultados.
Los peritos de control, hasta cinco días después de notificada la agregación de los dictámenes, podrán
presentar un informe apoyando o discrepando, en forma fundada, con el de los peritos. En su caso,
expondrán las conclusiones que estimen correctas. No se tendrán en cuenta los informes que no se
refieran expresa y concretamente al presentado por los peritos.

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El consultor técnico es una figura incorporada a la NACIÓN. Es una persona que, a solicitud de una de las
partes presencia las operaciones técnicas que realiza el perito, formula las observaciones y dentro del plazo
fijado a aquél presenta separado su respectivo informe. Art. 472 CPCN, VER TAMBIÉN ARTS. 458, 459
Y 476 CPCN-.
PROCEDIMIENTO EN CORDOBA

A) OFRECIMIENTO: en principio son ofrecidos por las partes en sus escritos de ofrecimiento, donde
deberán consignar la especialidad que se solicita y se propondrán los temas sobre los que sugieren
se expida. Sin embargo este medio también puede ser decretado por el juez de oficio, ello sucede
cuando la prueba pericial se impone con carácter indispensable para acreditar determinadas

OM
circunstancias también como medida para mejor proveer.

B) ADMISIÓN: si el juez lo admite, fijará una audiencia a fin de llevar a cabo el sorteo del perito.

C) DILIGENCIAMIENTO: se lleva a cabo la audiencia de sorteo de perito con la presencia de las


partes en el día y hora señalado, en la sede del Tribunal. Una vez que se designa perito es necesario

.C
notificar a todas las partes y al perito la designación correspondiente a fin de que éste último acepte
el cargo. En esta oportunidad se pueden proponer nuevos puntos de pericia Art. 261 y 264 CPCC.
Si el perito acepta el cargo, deberá fijar fecha para comenzar con las tareas periciales. Para ello, en
DD
la diligencia de la prueba pericial se distinguen tres submomentos: el preparatorio, el examen
propiamente dicho y el final.
El de preparación comprende todas las diligencias que cumple el perito para poder realizar su
examen, reunión de antecedentes, consulta a material bibliográfico, etc.
El examen propiamente dicho consiste en la inspección de la cosa o persona objeto de pericia.
La presentación del dictamen pericial debe ser efectuada personalmente por el perito en el plazo
LA

fijado por la ley.


El plazo para aceptar el cargo y para presentar el dictamen se encuentra determinado en el art. 266
CPCC.

ARTÍCULO 266.- Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento dentro del plazo fijado por el tribunal.
FI

En el mismo acto, si fuere un solo perito, deberá indicar lugar, día y hora en que se iniciarán las
diligencias, lo que se notificará a las partes.
Si los peritos fueren varios, una vez aceptado el cargo, el tribunal los citará dentro del tercer día, a una
audiencia para que acuerden el lugar, día y hora en que se iniciarán las diligencias.
Si el o los peritos no lo hicieren lo hará el tribunal.


ARTÍCULO 276.- Cuando el reconocimiento exigiese la inspección de algún sitio u otro examen previo
que requiera atención o estudio, el tribunal a solicitud de los peritos, podrá otorgar una ampliación
prudencial del plazo, sin que haya lugar a recurso alguno. Los peritos deberán solicitar la ampliación
dentro de los tres días de iniciadas las diligencias.
Por último si el perito no acepta el cargo o no presenta el dictamen pericial o su ampliación en tiempo
oportuno, podrá ser pasible de sanciones: remoción, imposición de costas, etc. Art. 280 CPCC

IMPUGNACIÓN Y NEGLIGENCIA

Impugnar implica refutar, contradecir. La negligencia de la pericia se refiere a el incumplimiento en tiempo


y forma de la tarea encomendada que ocasiona consecuencias gravosas para quien la ocasiona.
La pericia puede ser impugnada por diversas causas:

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 Por haberse apartado el perito de los límites impuestos por las cuestiones propuestas,
 Por considerarse equivocado el procedimiento seguido,

 Por haberse violado alguna de las formalidades.

La impugnación se realiza en los alegatos. El juez las analizará en la sentencia. Ver art. 283 CPCC.
Mientras que la negligencia puede ser instada por aquella parte que propuso la prueba pericial cuando la
prueba no se produzco a término.

OM
ETAPA VALORATIVA. FAZ CRÍTICA.

En los alegatos las partes podrá impugnar el contenido sustancial de la pericia oficial y se podrá argumentar
por ejemplo que la respuesta que dio el perito oficial es equivacada, dando fundamentos al respecto. Acá
vamos a Impugnar deficiencias sustanciales mientras que en la etapa probatoria, luego de la presentación
del dictamen pericial, vamos a impugnar deficiencias formales.
El juez va a merituar la pertinencia de la pericia tanto oficial como de parte al momento del dictado de la

.C
sentencia. Como regla general utilizará la SANA CRITICA RACIONAL. Sin embargo en el supuesto del
art. 283 CPCC, seguirá, como método de valoración, el de la TARIFA LEGAL.
Lo importante está no solo en analizar las conclusiones sino los fundamentos, es decir las explicaciones
DD
sobre el método utilizado, la forma en que el perito ha trabajado, etc.
El juez no necesariamente ni siempre debe preferir el dictamen del perito oficial es posible y factible que el
juez encuentre mas convincente lo expresado por el perito de parte. Lo importante es que la sentencia
explique (brinde razones) de por qué ha llegado a tal conclusión.
En definitiva, el informe pericial NO es vinculante, el perito es un órgano de prueba, un simple auxiliar del
juez. Sin embargo la jurisprudencia ha dicho en forma reiterada que esta ausencia de fuerza vinculante de
LA

la pericia NO equivale a la posibilidad de apartarse arbitrariamente de la opinión fundada brindada por el


sujeto idóneo y experto; en este caso el juez deberá brindar las razones concretas por las que ha resuelto
desestimar las conclusiones (razones objetivas, fundadas y razonables).

ARTÍCULO 283.- Si las partes hubieren dado a los peritos el carácter de árbitros o arbitradores, el
FI

tribunal estará obligado a seguir su dictamen. En caso contrario, apreciará el mérito de la prueba según
las reglas de la sana crítica, debiendo considerar el informe de los peritos de control, si los hubiere.

NACIÓN:


La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia
del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las
reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme
a los artículos 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

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BOLILLA 8
CONTINUACIÓN DE LA PRUEBA
PRUEBA INFORMATIVA
Medio probatorio por el que se aportan al Proceso datos concretos acerca de los actos o hechos que
resultan de la documentación, archivos o registros del informante para la incorporación de expedientes,
testimonios o certificados que obran o se extienden por oficinas públicas.

Debe advertirse que los datos que suministre el informe serán extraídos de la “memoria” de la institución
requerida, y no de la memoria del funcionario que los transmite. Supone la previa registración de los datos
sobre los cuales ha de versar el informe y que están al alcance de quien lo suscribe, en virtud de las funciones

OM
que ejerce y NO por las percepciones sensoriales anteriores de éste. Cuando los informes emanan de oficinas
públicas merecen más estimación por parte de los jueces, ya que provienen de organismos del Estado, sean
o no centralizados, y por haber sido emitidos por funcionarios oficiales. Sin embargo, el ente público
informante o el particular requerido actúan de igual manera en la misión de informar; por ello debe señalarse
que sólo puede merecer especial consideración la jerarquía institucional del informante o del dato que
proporcione. Cabe señalar que dentro del concepto de “entidades privadas” se hallan comprendidas no sólo

.C
las sociedades y asociaciones, sino también los simples particulares, a ellos también de les puede requerir
determinados datos.
Puede ser requerida a entidades públicas o privadas; pero cuando provienen de las primeras merecen más
estimación por parte de los jueces, ya que provienen de organismos del Estado. Sumado a ello la mayoría
DD
de la documentación, expedientes, de estas entidades constituyen Instrumentos Públicos por sí mismos.

Ejemplos de este medio de prueba: Informes que se le requieren a Hospitales para que envíe alguna historia
clínica, a una empresa determinada para que detalle el precio de un determinado producto, al Banco Nación
para que informe la tasa de interés en un determinado tipo de operaciones en determinado momento, también
pueden solicitarse informes a personas particulares que tienen un archivos como los médicos o escribanos.
LA

CARACTERES

Es un medio indirecto y escrito y debe adecuarse a las formalidades específicas impuestas para su seguridad
y eficacia. En consecuencia, los informes que se solicitan deben: (art. 317, primera parte CPCC)
FI

 versar sobre hechos concretos,


 claramente individualizados,
 controvertidos en el proceso,


 que resulten de la documentación, archivos o registros contables del informante.

También admite la prueba de informes impropia (art. 317, segundo párrafo CPCC) cuando señala la
posibilidad de requerir a oficinas públicas la remisión de expedientes o copias autenticadas de ellos, o
certificados relacionados con el juicio. Es impropia porque configura, además de la incorporación del dato
informativo, un modo de requerir para el proceso prueba documental que se encuentra en poder de las
entidades públicas informantes.

ARTÍCULO 317.- Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades
privadas, deberán versar sobre hechos concretos y claramente individualizados.
Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables
del informante.

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NATURALEZA JURÍDICA

Es un medio probatorio de creación pretoriana, que se reguló en Córdoba en el año 1985 y en el Orden
Nacional en el año 1981. Su autonomía hoy resulta indiscutida; siempre y cuando no se intente con este
medio probatorio suplir la negligencia probatoria de otros medios (como por ej. La testimonial o
documental).

OBJETO DE LA PRUEBA

Se refiere a la materialidad fáctica sobre la que puede recaer el informe y también a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de su producción. La posibilidad jurídica de este medio de prueba se halla perfilada

OM
en la ley desde un punto de vista positivo y negativo.
En el enfoque “positivo” el objeto de la prueba debe estar constituido por “hechos concretos y claramente
individualizados”, pero además debe “resultar de la documentación, archivos o registros del informante”.
En el enfoque “negativo” este medio de prueba está limitado en el art. 318 CPCC, cuando se establece la
sanción de inadmisibilidad del pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro
medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos.

POSITIVO

.C HECHOS CONCRETOS Y
CLARAMENTE INDIVIDUALIZADOS, los
cuales deben resultar de archivos o registros de
informantes. Así mismo el informante debe indicar
NEGATIVO NO ESTA PERMITIDO
utilizar este medio de prueba para reemplazar o
sustituir la negligencia probatoria de otro medio
probatorio. ART. 318
DD
la fecha, demás recaudos relativos a los
antecedentes que tuvo en vista para realizar el
informe. ART. 317
LA

Los oficios son suscriptos por los Abogados intervinientes y deben realizarlos en el plazo estipulado por
ley. (ART. 212 C.P.C.C.).

En el texto de los oficios se debe transcribir el decreto que ordena la medida del diligenciamiento. (ART.
322). Cuando interviniere letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, copias
FI

autenticadas y certificados ordenados en el juicio serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados
y diligenciados por aquél, con transcripción de la resolución que los ordene y del art. 320…”

 INFORME fuera del asiento del Tribunal: se hará la comunicación por medio de oficio o exhorto.
(ART. 61 A 67)


 INFORME de la comunicación a otra autoridad judicial de la República: debe ser suscripto por el
Juez y el Secretario del Tribunal.
 INFORME que no estén dirigidos a poderes públicos: pueden ser suscriptos por el Secretario
solamente (ART. 63)

SUJETOS DE LA PRUEBA INFORMATIVA: la prueba se integra con el juez, que es el destinatario de


la prueba, las partes que son las proponentes y el informante que es el ÓRGANO DE PRUEBA. El juez es
quien ordena el diligenciamiento de la prueba y es a él a quien se le presentan las respuestas de la prueba.
En cuanto al órgano de prueba pueden serlo oficinas públicas o privadas, y excepcionalmente persona
físicas.

DIFERENCIAS CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS

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 Con la documental: La prueba documental se incorpora en forma directa al trámite judicial en los
plazos correspondientes, o en su caso indicará el lugar donde se encuentran los documentos y ordenar
su exhibición; mientras que la prueba informativa requiere datos que se encuentran en archivos; o
sea que requiere la extracción de datos. Sumado a ello en la prueba informativa el órgano de prueba
le transmite al juez los datos que surgen de sus archivos o registros y en ciertos casos puede pedirse
que se demuestren los antecedentes que tuvo en cuenta para brindar esa información, en el caso de
ser impugnado por falsedad (Art. 324 CPCC)

 Con la confesional: En la confesional el órgano de prueba es una de las partes (actor o demandado)
quien tiene la carga de declarar; mientras que el informe es un deber de un tercero de hacer conocer
al juez datos que obran en sus registros. Y no debemos confundir la declaración de algunos sujetos

OM
en calidad de partes que se solicitan por medio de oficios con la prueba informativa.

 Con la testimonial: La semejanza que tienen ambos medios probatorios es que el órgano de prueba
son terceros, pero en el caso de la testimonial se trata de un tercero que es una persona física, mientras
que en la informativa puede tratarse de una persona física o jurídica.

 Con la pericial: En este caso las diferencias radican en que el órgano de prueba de la pericial,

.C
peritos, requieren para su intervención contar con conocimientos científicos, técnicos o artísticos
especiales, mientras que el informante no lo requiere.
DD
PROCEDIMIENTO PROBATORIO

A) OFRECIMIENTO:
El ofrecimiento lo realizan las partes en el tiempo fijado por la ley; deberán en la solicitud consignar en
forma clara y precisa los datos o hechos sobre los que se pide el informe. Debe ser interpuesta por escrito,
dentro del plazo de prueba en el juicio ordinario, y en los abreviados con la demanda y contestación.
LA

B) ADMISIÓN:
El Tribunal verifica el cumplimiento de las formalidades específicas de este medio de prueba y dicta el
decreto de admisión por el que ordenará el libramiento de oficios y donde se determinará el plazo que se
concede al informante para que responda.
FI

C) DILIGENCIAMIENTO:
Su diligenciamiento se realiza por medio de libramiento de oficios y la contestación debe ser realizada
directamente por el informante. Los oficios pueden ser suscripto por los abogados que intervienen en el
juicio; su diligenciamiento les compete y si no lo hicieren en tiempo propio podrán incurrir en negligencia


(art. 212 CPCC). Además en el oficio debe transcribir el decreto que ordena el diligenciamiento de la prueba
y el apercibimiento. El diligenciamiento; es decir, el traslado del oficio hasta la sede del informante debe
ser realizado por la parte proponente y entregado bajo recibo de recepción. El lugar de este medio de prueba
es la oficina de la persona física o jurídica que ha de suministrar el dato; esto es la sede o domicilio del
sujeto a quien se le requirió el informe. Podrá ser el lugar donde esté ubicado el organismo de la
administración pública o el sitio en que tenga domicilio la entidad privada o el representante de un
establecimiento particular.
En cuanto al PLAZO para su diligenciamiento, debe ser realizado dentro del plazo ordinario de prueba, pero
la ley prevé plazos menores para la contestación; así se establecen 10 días, salvo que el tribunal determine
otro (art. 320 CPCC).

Regla general: el informante tiene la obligación de suministrar el dato solicitado.

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Excepción: en el caso de que existiera una justa causa o razones fundadas en la reserva o secreto,
circunstancia que deberá ser puesta en conocimiento del tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio
(art. 319 CPCC).
En caso de incumplimiento injustificado, la ley sanciona de diferentes formas la mora o incumplimiento en
el deber de informar si quien debe suministrarlo es una entidad pública, y esta circunstancia deberá ser
comunicada al Ministerio de Gobierno. Si se tratare de un escribano o entidades privadas, podrá ser pasible
de una multa (321 CPCC). Si la reticencia fuera de una entidad privada se les impondrá una multa a favor
de la parte que ofreció la prueba (art. 321 CPCC).
En cuanto a los gastos deben ser sufragados por el oferente de la prueba ya que el informante tiene derecho
a una compensación por los gastos extraordinarios que le irrogue el cumplimiento de la diligencia solicitada.

OM
d) RECEPCIÓN:
El informe se agrega al expediente y dentro del término legal las partes pueden pedir aclaraciones a fin de
que se aclare o complete el informe o impugnarlo por falsedad. La impugnación por falsedad debe fundarse
en la no coincidencia entre lo informado y los documentos, archivos o registros contables de los que
provienen, es decir en la inexactitud del dato registrado.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA INFORMATIVA:

.C
Para efectuar una correcta valoración debe tenerse en cuenta la calidad del informante y su fundamentación.
Es decir, si se trata de una pieza otorgada por un funcionario público que actúa en ejercicio de su mandato,
o si se trata de un representante de una entidad privada. Cuando proviene de un funcionario público que
actúa dentro de los límites de su competencia y lo hace como encargado del registro, archivo o protocolo,
DD
tiene la fuerza convictiva de un instrumento público y hace plena fe sobre la autenticidad de lo comunicado.
Si el informe es otorgado por una entidad privada no tiene la misma fuerza convictiva. En este caso el juez
debe merituarlo junto con otros elementos de juicio aportados al proceso y a través de las reglas y principios
que informan la sana crítica racional.
LA

INSPECCIÓN JUDICIAL

Acto por medio del cual el JUEZ en forma personal y directa examina un lugar o una
cosa vinculada con el objeto del pleito, con el fin de obtener elementos de convicción
FI

para un proceso determinado.

Se denomina reconocimiento o inspección judicial a la percepción sensorial directa efectuada por el juez o
tribunal sobre cosas, lugares o personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o


características.
En lo que respecta al reconocimiento de personas se realiza siempre que la mediad no comporte el ejercicio
de violencia sobre aquéllas ni entrañe un menoscabo a su dignidad.
Por este medio probatorio el juez toma conocimiento respecto de los lugares o cosas objeto de la
controversia. Su fin es que el órgano jurisdiccional tome contacto efectivo con el objeto de prueba, ya que
lo que se pretende es que llegue al convencimiento por medio de la aprehensión sensorial de los hechos
objeto de la pretensión o de otros vinculados a éste. constituye un caso típico de prueba directa.
Para que este medio de prueba sea eficaz debe ser realizado en forma personal y directa por el juez en el
marco de un proceso judicial, junto con la percepción sensorial se agrega un razonamiento inductivo que es
lo que le permite identificar qué es lo que percibe, y en su caso comparar lo percibido con lo que se trata de
probar.

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ARTÍCULO 255.- El tribunal, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar la inspección de alguna
persona, sitio o cosa cuando lo crea necesario. Asimismo, podrá disponer que lo acompañe un perito de
su elección.

Este medio probatorio se obtiene por medio de la percepción sensorial del órgano jurisdiccional. Lo más
eficaz de este medio es el CONTACTO DIRECTO con lo inspeccionado y el carácter de PERSONAL y
LÓGICO.
Una de las características de este medio es que al ser personal solo puede ser captado por el juez, sin
intermediarios. Lo que se percibe puede coincidir con el hecho a probar, o pueden referirse a otras
circunstancias que a su vez conducen a este (indicios).

OM
A la convicción que se llega luego de la realización de este medio reúne elementos objetivos o subjetivos
del juez. Es por esto que decimos que la inspección judicial no se limita a simples percepciones visuales,
sino que comprende apreciaciones sensoriales. Que de esto, deviene el carácter lógico de la prueba, ya que
el magistrado realiza juicios críticos de lo que observa.

CARACTERES

objeto de prueba)
.C
DIRECTO (el Juez obtiene por sí LÓGICA (consiste en una FORMAL (se debe a la
información reveladora del hecho actividad física e intelectual del concurrencia personal del juez y
Juez) las partes que controlan y hacen
DD
observaciones).

OBJETO DE LA PRUEBA
LA

Los hechos que se prueban deben ser de índole material, es decir susceptibles de ser captados por el juez a
través de percepción sensorial. desde el punto de vista de la idoneidad, el objeto del reconocimiento debe
consistir por un lado en hechos controvertidos y conducentes, y por otro aquellos hechos que se adecúen a
la práctica, lo que no ocurriría por ejemplo, si se pretendiera utilizar este medio para acreditar un evento
FI

pasado del que no ha quedado rastro ni huella.

OBJETO: HECHOS IDÓNEOS. Y estos deben ser susceptibles de ser captados por el juez a través de la
percepción sensorial. Ej.: Inmuebles, documentos, bienes muebles, animales o lugares.
Respecto a la idoneidad de los hechos, debemos decir que debe tratarse de hechos controvertidos,


conducentes y posibles desde el punto de vista fáctico y jurídico.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO

A) OFRECIMIENTO:
Debe ser ofrecida por escrito en la etapa probatoria, en el caso del proceso ordinario, y en el caso del
abreviado, junto con los escritos iniciales. También se puede solicitar como medida de prueba anticipada o
como medida para mejor proveer.

B) ADMISIÓN:

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El juez dicta el decreto de admisión, fijando día y hora para la realización de una audiencia en la que se
llevará a cabo la inspección. El lugar en que se lleva a cabo puede ser la sede del Tribunal u otro distinto,
por ejemplo: si el objeto de reconocimiento fuese un inmueble.

C) DILIGENCIAMIENTO Y RECEPCIÓN:
En el día y hora fijado se lleva a cabo el reconocimiento y pueden estar presente las partes en el acto. De
todo lo actuado se labra un acta de la que se debe dejar constancia minuciosa, se documentarán las
circunstancias percibidas por el juez, y en su caso también las observaciones formuladas por las partes y
peritos presentes en el acto. Nuestra ley procesal autoriza su realización juntamente con la pericial o la
testimonial (arts. 358 y 303 CPCC).
En cuanto al Tiempo se establece que este medio probatorio debe realizarse en el plazo de la prueba, también

OM
puede ser utilizado antes de la demanda como diligencia preparatoria del juicio ordinario, o como medida
de mejor proveer ordenada por el Tribunal. Este medio probatorio puede ser solicitado por las partes o de
oficio.

ARTÍCULO 256.- Las partes podrán asistir a la diligencia con sus representantes y abogados y hacer
al tribunal, de palabra, las observaciones que crean oportunas.
ARTÍCULO 257.- DE todo cuanto ocurra se levantará acta que firmarán el Juez,. El Secretario y los

.C
interesados que quieran hacerlo.
ARTÍCULO 258.- Cuando se ordene el reconocimiento judicial y el pericial de una misma persona, sitio
o cosa, ambos medios de prueba se practicarán simultáneamente, conforme a las reglas establecidas
para cada uno de ellos.
DD
D) VALORACIÓN:
Teniendo en cuenta que el juez es un sujeto falible deberá valorarse juntamente con los demás elementos de
prueba y con la sana crítica racional. Solo tendrán eficacia plena las constancias que surgen del acta labrada.
LA

PRUEBA DE INDICIOS

Se entiende por Indicio a un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un
FI

argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de la operación lógica – crítica basada en normas
generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos.

El hecho que se pretende probar no puede ser apreciado por la simple percepción del juez, sino que sólo
puede obtenerse por medio de la operación lógica de inducción de otro hecho previamente probado. Está


constituido por huellas, rastros, hechos que provengan del mundo físico o de la conducta humana. Y se
basan en la Experiencia, ejemplo: por medio de la reiteración de actos sabemos que un día lluvioso la ruta
está resbaladiza y debemos disminuir la velocidad para evitar deslizarnos con un automóvil. Por lo tanto, si
ocurre un hecho así y no disminuimos la velocidad se puede deducir que no tomamos las medidas necesarias
para evitarlo.
El indicio puede provenir de otro medio de prueba o ser autónomo.
Es un medio de prueba novedoso y actual, por esto el derecho moderno procesal está a favor de este tipo
de medios probatorios por la recepción del principio de FAVOR PROBATIONES.

PRESUNCIONES

Genéricamente, la presunción se realiza por medio de un juicio lógico que efectúa el legislador o el juez
(según se trata de presunciones legales o judiciales), en virtud del cual se considera como cierto o probable

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un hecho determinado; constituye una operación mental de inferencia que encuentra apoyo en un hecho y
sirve como argumento probatorio sobre la base del cual se tiene como cierto o probable la existencia de otro.
Couture ha señalado que la presunción tiene 3 elementos: un hecho conocido (indicio), un hecho
desconocido (que se pretende probar) y una relación de causalidad.
Así mismo, podemos distinguir dos tipos de presunciones:

1) Presunciones legales: que pueden ser iuris tantum (Ej.: cuando se está en duda si una persona nació
con vida o no, se está por la primera, salvo prueba en contrario Art. 75 CC) o iure et iure (Ej.: Art.
20 del CC. que las leyes se presumen conocidas y su ignorancia no vale como excusa).
CÓRDOBA - ARTÍCULO 315.- Las presunciones legales tienen el valor probatorio que la ley de
fondo les reconoce.

OM
2) Presunciones simples, judiciales, llamadas praesumptiones hominis, son aquellas que se
consideran por un razonamiento personal del juez sin apoyo en la norma.
CÓRDOBA - ARTÍCULO 316.- Las presunciones judiciales hacen prueba solamente cuando por
su gravedad, número y conexión con el hecho que trata de averiguarse, sean capaces de producir
el convencimiento sobre su existencia de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional.
La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un

.C
elemento de convicción corroborado en las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas
pretensiones.
DD
LA
FI


VINCULACIÓN ENTRE LAS PRESUNCIONES Y LOS INDICIOS

El indicio está constituido por el hecho que se manifiesta y que es conocido; sirve de base para elaborar el
razonamiento lógico de la presunción. La función procesal del indicio es la de medio de prueba; mientras
que las presunciones se manifiestan por un juicio lógico; esto es una forma del razonamiento de la cual se

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puede inferir una certeza o la probabilidad de un hecho. La función de las presunciones es la de guía para el
mérito de algunos elementos de juicio.
En efecto, el indicio es el hecho que antecede necesario del que se deriva la presunción (razonamiento). El
juez realiza interferencias tomando como base el indicio que ha sido acreditado en el proceso.
Sin embargo, los indicios y las presunciones judiciales tienen un elemento en común, ambos utilizan las
reglas de la experiencia. Y el primero es FUENTE de la segunda.
Y en el código cordobés se regulan a ambos conjuntamente. (Art. 315, 316 CPCC)

REQUISITOS DE LOS INDICIOS:

1) El hecho que sirve de base debe estar acreditado.

OM
2) Debe tenerse en cuenta que un indicio no siempre lleva a la certeza, sino a la probabilidad.
3) Estos principios resultan válidos siempre y cuando no haya otro medio que acredite la cuestión.
4) La prueba de indicio debe ser válida en el caso concreto, es decir no puede provenir de actos viciados.
5) Generalmente, la convicción del juez se logra con un conjunto de indicios y medios probatorios, no
con uno solo.

CLASIFICACIÓN

.C
A) POR SU OPORTUNIDAD: Indicios anteriores, concomitantes o posteriores al hecho conocido
que se trata de verificar.
B) POR EL OBJETO: Indicios personales o indicios materiales.
DD
C) POR LA IDONEIDAD PROBATORIA: Indicios necesarios o contingentes (Graves y leves /
Inmediatos y mediatos)
D) POR EL RESULTADO: Positivo o negativo.
E) POR EL ASPECTO QUE DEMUESTRAN: Causales y Efectos.
F) POR EL TIPO DE INFORMACIÓN: Ordinarios (comunes) y técnicos (especiales).
LA

VALORACIÓN:

La eficacia probatoria dependerá si el hecho generador esta debidamente probado o no. A la vez se tendrá
en cuenta si se trata de un indicio o un conjunto de ellos, y si el mismo hecho no puede ser demostrado por
FI

otro medio de prueba.


Será juzgado según la sana crítica racional.

PRUEBAS INNOMINADAS


Teniendo en cuenta el principio de libertad probatoria detallado anteriormente podemos inferir que es
amplio e incluye como medios probatorios permitidos aquellos que aún no se encuentran legislados (Art.
202 CPCC) y aplicársele el procedimiento similar a los que ya están legislados. El fundamento de este
permiso lo encontramos en el Derecho de defensa y en el avance permanente de la tecnología. Por esto
podemos citar como ejemplos: pruebas biológicas, videos.

PRUEBAS CIENTÍFICAS: aquellas en las que, para su producción se necesitan conocimientos ajenos al
derecho y cuyo resultado otorga una certeza mayor que el resto de las pruebas.

En cuanto a las características de este medio probatorio podemos decir que:


1) ÓRGANO DE PRUEBA: puede recaer sobre una persona (Ej.: prueba sanguínea) o sobre un
documento electrónico, film, microfilm, etc.

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2) MEDIOS UTILIZADOS PARA SU PRODUCCIÓN: puede ser químicos o no químicos.

3) MEDIOS PARA SU RECEPCIÓN: la parte que la ofreció debe recabar los elementos necesarios
para arrimarla al proceso

4) EFICACIA PROBATORIA: Si se trata de medios científicos comprobados como los de la salud o


hematológicos podemos afirmar que otorgan mayor eficacia.

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA N° 9
DISCUSIÓN Y SENTENCIA

DISCUSIÓN:

“El alegato es el acto mediante el cual una de las partes exponen al juez, por escrito, las conclusiones que
les sugieren las pruebas producidas en el proceso”

El momento de discusión se manifiesta por las alegaciones de las partes y, a través de él, actor y demandado,
frente al juez, hacen valer sus razones, introduciendo elementos de tipo valorativo, racional, lógico y jurídico
para demostrar cuál es el verdadero fundamento de sus pretensiones en función de las cuestiones

OM
introducidas y de las pruebas aportadas.
Las partes analizan, por medio de escritos denominados “alegatos”, la prueba rendida en relación a los
hechos que constituyen el sustento de su pretensión o defensa y exponen al juez los argumentos fácticos y
jurídicos tendientes a lograr la procedencia de la pretensión o excepción del que alega.
ACLARACION: como veremos más adelante, la etapa discusoria puede faltar total o parcialmente cuando
NO hubo hechos controvertidos; además hay procesos como el “juicio abreviado” en que la ley omite
discusión.

CONTENIDO
.C
El escrito de los alegatos debe cumplir con los requisitos formales que es común a todos los escritos
DD
judiciales y se encuentra establecido en el art. 37 CPCC. Este artículo establece que

todo escrito se encabezará con la expresión de su objeto (es decir qué es lo que voy a pedir), el nombre de
quien lo presenta (abogado y matrícula y a nombre de quien lo hace), su domicilio constituido (domicilio
de la oficina del abogado) y la enunciación de la carátula del expediente (por ejemplo: “Pérez, Raúl c/
LA

Ortega María Laura y otro – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRANSITO


(Expte. N° 222228/36)”

Sin embargo, aun cuando deba cumplir estos requisitos que son comunes a TODOS los escritos judiciales,
los alegatos NO tienen una formalidad especial impuesta por la ley ritual. Se acostumbra a comenzar con
FI

una relación sumaria de los hechos de la causa, en donde se enuncien las pretensiones, y luego se prosigue
con el análisis de la prueba rendida, la que es valorada en forma positiva o negativa según sea la posición
del sujeto que la formula. Se trata de una valoración parcial efectuada por las partes; es el momento en el
cual interesa convencer al juez sobre la eficacia de la certeza de las afirmaciones en función de la eficacia
de la prueba propia y la ineficacia de la prueba rendida por la contraparte. Al analizar críticamente la prueba,


deben ordenarse los elementos probatorios tal como luego serán analizados, esto es medio por medio.
No se le puede pedir a las partes “imparcialidad”, salvo que, por ejemplo, intervenga en el proceso el
Ministerio Público a través de sus asesores que actúan en representación promiscua de los menores, quienes
intervienen en defensa de las instituciones protegidas por un interés público. Este sujeto, que no es parte en
sentido estricto, ha de ser imparcial.
También cabe aclarar que es el momento en que las partes pueden impugnar el informe de los peritos y los
dichos de los testigos.
El último capítulo de la “discusión” se concreta con la exposición jurídica del caso, cuyo estudio se hace
desde tres puntos de vista del derecho: primero en la norma, luego se incorpora reseñas de doctrina y, por
último, de la jurisprudencia que le es favorable a sus argumentaciones.

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CONTENIDO
Planteo de los
hechos de la causa

Análisis de la
Norma
prueba rendida

OM
Exposición
Doctrina
Jurídica del Caso

Jurisprudencia

PROCEDIMIENTO
.C
DD
La discusión en el proceso civil se realiza en forma escrita a través de los alegatos tanto para el caso de los
juicios ordinarios como los ejecutivos.
Esta etapa tiene lugar luego de clausurado el período probatorio y agregados (en su caso) los cuadernos de
prueba al expediente principal (recuerden que las pruebas van por cuerda separada del expediente principal
con número de expediente distinto).
LA

En el juicio ordinario el trámite lo dispone el art. 505 CPCC que establece que “vencido e período
probatorio y agregadas a los autos las pruebas que se hubieran producido, se correrá traslado por seis
días sucesivamente a cada litigantes para que alegue de bien probado, reservándose los escritos en
secretaría hasta el decreto de autos”. El plazo de 6 días es un plazo PERENTORIO NO FATAL, lo que
significa que, hasta que la otra parte no acuse negligencia para que se le dé por decaído el derecho dejado
FI

de usar a la parte a la cual se le corrió traslado para alegar y no lo hizo (art. 48 CPCC). Las partes alegan
sucesivamente o por su orden, primero ACTOR y luego DEMANDADO y, como sostiene el mencionado
artículo, se reservan en secretaría para que el adversario que alega en último término no pueda valerse de
las razones dadas por su contrincante.
Puede darse, en un proceso ordinario, que la cuestión verse sobre cuestiones de “puro derecho” (es decir


cuando existe acuerdo entre partes acerca de cómo se dieron los hechos y la divergencia finca en la
calificación legal que le asignan). En esta circunstancia ordena correr traslado para alegar. Art. 497 CPCC.

ARTÍCULO 497.- Contestada la demanda o la reconvención, si no procediere la apertura a prueba, se


correrá traslado a cada uno por seis días para que aleguen sobre el mérito de la causa.
En el juicio abreviado no está prevista esta etapa discusoria. Art. 514 CPCC
ARTÍCULOL 514.- Recibida la prueba o vencido el plazo para su recepción, el tribunal llamará autos
para definitiva y dictará sentencia.

En el juicio ejecutivo, conforme al art. 554 CPCC, si hubieran opuesto excepciones y se hubiera producido
prueba, vencido el plazo respectivo (que no podrá exceder los 15 días), se correrá traslado por 5 días a cada
parte para que alegue, reservándose los escritos en secretaría hasta el decreto de autos. Primero alega el

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“excepcionante” y luego el “actor”. En este tipo de proceso, si no se ha producido prueba NO procede alegar,
directamente queda la causa en estado de ser resuelta.

SUPUESTO ESPECIAL:

ARTÍCULO 213.- Cuando en los casos de excepción establecidos en este Código, se agregarán a los autos
diligencias de prueba, después que hubieran sido presentados por parte de alguno de los interesados los
alegatos o informes, podrán merituarlos dentro del plazo de seis días de haber tomado conocimiento de su
agregación.

LLAMAMIENTOS DE AUTOS PARA DEFINITIVA

OM
“Es el momento del proceso en el cual se realiza la apertura del decisorio; el juez hace saber a las partes
que desde ese instante estudiará los autos para resolver”.
Al llamamiento de autos generalmente la pide el actor, pero nada obsta que lo pueda pedir el demandado;
se pide “que pase a estudio a los fines de resolver”.
Su significación procesal se puede dividir en dos partes, por un lado, cesa la carga procesal de las partes de
concurrir a la sede del tribunal los días martes y viernes para notificarse de las resoluciones puestas a la

debatida.
.C
oficina, y por el otro, comienza el plazo fatal para que el juez dicte resolución sobre el fondo de la cuestión

Según el tipo de juicio de que se trate, el llamamiento de autos para definitiva, presente algunas
particularidades:
DD
 En el juicio ordinario y el abreviado siempre corresponde que se dicte el decreto de autos, haya habido
o no alegatos. Art. 506 y 514 CPCC

ARTÍCULO 506.- Evacuados los traslados previstos en los artículos 497 y 505, según corresponda, el
tribunal dictará el decreto de autos para definitiva y pronunciará sentencia.
LA

ARTÍCULOL 514.- Recibida la prueba o vencido el plazo para su recepción, el tribunal llamará autos
para definitiva y dictará sentencia.
FI

 En el juicio ejecutivo, si NO se han opuesto excepciones, la causa pasa directamente para resolver,
previo la certificación del actuario de que no se han opuestos excepciones al progreso de la ejecución.
Es decir, en el supuesto en que no se hayan opuesto excepciones NO hay llamamiento de autos sino
certificación de secretaría de la circunstancia de que no se han opuesto excepciones.


SIGNIFICACIÓN JURÍDICA DEL LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA DEFINITIVA

 Culmina la actividad de las partes (salvo algunas excepciones). La regla general es que el decreto
debe ser notificado al domicilio constituido (art. 145 inc. 9 CPCC) y queda firme a los tres días luego
de su notificación
 En ese lapso de tres días hasta que queda firme el decreto, las partes tienen la última oportunidad
para recusar al juez sin expresión de causa (art. 19 inc. 1 CPCC).
 Las partes podrán incorporar prueba documental que sea de fecha posterior o que llevando fecha
anterior se exprese bajo juramento o, en su caso, afirmación de no haberla conocido o podido obtener
oportunamente (art. 241 inc. 1 CPCC).
 Las partes no tienen más el deber de impulso; sin embargo se admite que las partes puedan
“allanarse” (art. 352 CPCC) y también “transar” (art. 353 CPCC).

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 Comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia: en el juicio ordinario es de 60
días, en el abreviado 20 días y sin pruebas 10 días y en el juicio ejecutivo 20 días y sin oponer
excepciones 10 días.
 No podrá producirse más prueba, salvo la documental mencionada y las medidas para mejor proveer
que ordene el juez.

MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER

Se trata de medidas de carácter excepcionales y restrictivas ya que el tribunal no puede, a través de estas
medidas, suplir la negligencia probatoria de una de las partes, porque estaría rompiendo el necesario
equilibrio de los justiciables. Es decir que no puede incorporar más prueba que las que las partes han

OM
ofrecido, pero la ley lo autoriza expresamente para que, sobre la base de los medios ofrecidos e incorporados,
pueda ordenar medidas para mejor proveer, para el mejor dictado de la sentencia.
Por ejemplo: si una parte ofreció prueba testimonial pero no la diligenció oportunamente, entonces ha sido
negligente y el juez NO LO PUEDE SUPLIR; distinto es el caso del testigo que ha sido ofrecido y ha
declarado oportunamente, pero de su declaración surgen dudas y por lo tanto es considerado insuficiente
por lo que el sentenciante está autorizado para citarlo a una nueva audiencia a fin de ampliar o aclarar lo
dicho oportunamente. Entonces vamos a decir que se trata de medidas que sirven para el mejor dictado de
la sentencia.

.C
Las medidas para mejor proveer se encuentran receptadas en el art. 325 CPCC:
Una vez concluida la causa, los tribunales podrán, para mejor proveer:
DD
1) Decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para
esclarecer el derecho de los litigantes.

2) Interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estimen de influencia enla cuestión
LA

3) Ordenar reconocimientos, avalúos u otras diligencias periciales que reputen necesarias.

4) Disponer que se amplíen o expliquen las declaraciones de los testigos y, en general, cualquiera otra
diligencia que estimen conducente y que no se halle prohibida por derecho.
FI

Agregadas las medidas para mejor proveer, deberá correrse traslado a cada parte por tres días para que
merituen dicha prueba.

Ordenadas estas medidas, se SUSPENDE el plazo para dictar sentencia hasta que sean diligenciadas. El


tribunal puede disponer de oficio todo lo conducente a que éstas se diligencien lo más rápido posible. Luego
del diligenciamiento debe correrse traslado a las partes para que aleguen sobre el mérito por un plazo de 3
días (así lo dice la última parte del artículo citado); este traslado se corre aun en los casos de los juicios
abreviados.
SENTENCIA

Es la resolución del Tribunal que pone fin al proceso. Como resolución es una especie de acto jurídico
procesal, formal, que reviste los caracteres de un instrumento público (ya que se trata de un acto otorgado
por un funcionario público).
A través de la sentencia, la voluntad abstracta de la ley se hace real y operante en lo concreto. La sentencia
es una operación de carácter crítico; el juez elige entre la tesis del actor y la del demandado (eventualmente
una tercera), la solución que le parece ajustada al derecho y a la justicia; esa labor se desenvuelve a través

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de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina llama
formación o génesis lógica de la sentencia.

Es de destacar que el juez se encuentra formalmente limitado en esta labor:

 Por un lado porque los hechos controvertidos son fijados por las partes.
 También lo limitan las pautas que debe utilizar para su razonamiento y los presupuestos procesales que
regulan su decisión.
 Debe respetar formas esenciales establecidas en las leyes.
 La ley, además, le exige correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones
oportunamente planteadas. Es lo que se conoce como la CONGRUENCIA; en ella se deberá adecuar el

OM
pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujeto, objeto y causa). “Si la
sentencia resolviera más allá de lo pedido estaría viciada y sería extra petita o extra petita cuando, no
obstante mantenerse la sentencia en el ámbito de la cuestión o cuestiones pertinentes, va más allá del
límite cuantitativo fijado por las partes.

FORMALIDADES EXTRÍNSECAS DE LA SENTENCIA:

.C
 Lugar y fecha: la sentencia debe contener la mención del lugar y la fecha en que se dicta ya que así
lo dispone el art. 42 CPCC. La indicación de la fecha permite establecer si fue pronunciada en día y
si lo fue dentro del plazo que la ley le fija para el efecto (art. 121 CPCC). El plazo para el dictado
de la sentencia en los juicios ordinarios es de 60 días, en los abreviados, especiales y ejecutivos es
DD
de 20 días y si no se abrió a prueba el plazo es de 10 días. Es un plazo fatal, el vencimiento es causal
de recusación pero, si no ha sido articulada, la sentencia que se dicte con posterioridad es plenamente
válida. La fecha debe ser completa expresada en números y letras.

 Idioma: por ser un instrumento público debe ser redactada en idioma nacional (art. 289 Y ss CC).
LA

 Escritura: la sentencia debe pronunciarse en los mismos autos y transcribiéndosela luego en un


libro especial del que podrá obtenerse testimonio en caso necesario.
FI

 Firma: es requisito formal de las sentencias, como todas resoluciones judiciales, la firma del juez o
de los integrantes del tribunal. Art. 120 CPCC.

ARTÍCULO 120.- Las sentencias y autos serán suscriptos por el juez o los miembros del tribunal en


doble ejemplar, incorporándose uno al protocolo correspondiente y agregándose el otro al expediente.


En el caso del tribunal colegiado, si por impedimento ulterior a la deliberación, alguno de los miembros
no pudiere firmar, se hará constar por el secretario y la sentencia será igualmente válida.

 Foliatura: en el protocolo de sentencia se archiva el original y para su localización e


individualización se hace constar en el margen superior derecho el número de folio en que fue
archivada.

 Doble ejemplar: el original se archiva en el protocolo de sentencia y su copia se glosa en el


expediente respectivo.

FORMALIDADES INTRÍNSECAS DE LA SENTENCIA

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Son los requisitos que se refieren al contenido de la sentencia (art. 329 CPCC).

ARTÍCULO 329.- La sentencia contendrá una relación de la causa que comprenda el nombre de los
litigantes; el objeto de ésta; los hechos alegados, pudiendo referirse a los escritos de las partes; el derecho
aplicable; y la resolución que sea su consecuencia.

El código fija las reglas para la redacción de las sentencias y de ellas resulta que debe comprender: a) la
decisión en los hechos, b) la decisión en el derecho y c) la decisión final.

Exposición de los hechos. Relación de la causa

OM
Es lo que se conoce como “vistos”, porque se consigna en ella lo que resulta de los autos; en ellos el juez
hace un resumen de la demanda y contestación, así como de los trámites cumplidos en el expediente hasta
el llamamiento de autos, y su omisión causa la nulidad de la sentencia. Debe contener:
 Indicación de las partes actuantes: si las partes actúan con representantes se hará constar esta
circunstancia.
 Descripción de los hechos: el juez hará un resumen de los hechos expuestos por actor y demandado, lo
importante es que mencione aquellos que tengan relación con el objeto del litigio.

.C
 Pretensión del actor: establecer el objeto de la demanda porque constituye uno de los elementos de la
cosa juzgada y a él debe referirse expresamente la sentencia: la pretensión del actor y la actitud asumida
por el demandado.
 Descripción de las defensas opuestas: las defensas o excepciones esgrimidas por el demandado deben
DD
ser descriptas con exactitud porque hace a la identificación del “thema decidendum”.

Motivación de la resolución

Llamada “considerandos”, el juez fija los hechos y efectúa razonamientos lógicos y valorativos
LA

indispensables para poder aplicar la ley al caso concreto. Constituye el fundamento de la sentencia y es la
mejor garantía contra la arbitrariedad. La motivación permite la verificación de la legalidad y justicia del
fallo.
Lo que se exige es la fundamentación lógica de la sentencia que implica que no se rige por las reglas de la
lógica formal, sino que su afirmación incluye lo que se denomina “la teoría de la argumentación”. Es decir
FI

que no se limita a la aplicación de los principios lógicos clásicos (principio de identidad, de tercero excluido,
de no contradicción y de razón suficiente – que ya fueron analizados-), sino que se agrega la “teoría de la
argumentación” que consiste en realizar una serie concatenada de razonamientos con el fin de persuadir al
destinatario sobre la veracidad o validez de una tesis. El razonamiento judicial es un “razonamiento
práctico” permite que mediante la argumentación, las proposiciones sobre las que se asienta sean mejoradas


o fortalecidas.
El juez también, al efectuar la motivación de la sentencia, utiliza las reglas de la experiencia, se trata de las
reglas de la experiencia común o general. Son aquellas aceptadas por la comunidad.
Por último el juez también utiliza las reglas de la psicología y los datos que puedan proporcionarlas otras
ciencias como datos históricos, psicológicos, económicos, etc.

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FUNDAMENTACIÓN
Principios de la
Lógica
Teoría de la
Argumentación
Razonamiento
práctico
Psicología y otras

OM
ciencias

a) Examen de la prueba: para la reconstrucción de los hechos el juez actúa como historiador ya que
examina documentos, analiza declaraciones, aprecia informes, etc. Todo ello le permite comprobar
la existencia o inexistencia de los hechos alegados por el actor y el demandado. La actividad del juez
tiene restricciones: sólo puede tomar en cuenta los hechos alegados por las partes, prescindiendo de

.C
aquéllos de que haya tenido conocimiento individual y, además, únicamente puede referirse a la
prueba rendida en autos.
DD
b) Determinación de la norma aplicable: establecidos los hechos el juez procede a valorar su
significación jurídica. El juez comienza por ubicarlos dentro de los tipos que la ley considera al
formular las categorías de los actos jurídicos, lo que le conduce a la calificación de la acción y
determinación de la norma aplicable. Puede apartarse de los términos de las acciones deducidas, y
rectificar la calificación que de ellas hicieran las partes, o aplicar una norma diferente o la que
hubieren invocado.
LA

c) Examen de las condiciones de la acción: establecidos los hechos y determinada la norma que rige la
cuestión en litigio, el juez resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la acción deducida. El
acogimiento de la demanda en la sentencia está supeditado a tres condiciones: derecho (que la
FI

demanda esté amparada por una norma legal), calidad (conformidad entre el sujeto que deduce y
aquél a quien la norma ampara LEGITIMACIÓN ACTIVA, y también PASIVA) y el interés (tener
interés en el pronunciamiento).


Parte dispositiva

Llamada “dispositiva o resolutiva”, el juez pronuncia su fallo y es ella la que produce los efectos de cosa
juzgada. Art. 327 CPCC.

ARTÍCULO 327.- La sentencia deberá contener decisión expresa con arreglo a la acción deducida en
el juicio, declarando el derecho de los litigantes, dictando la condenación o absolución a que hubiere
lugar y el pronunciamiento sobre costas y honorarios.
Salvo disposición legal en contrario, los tribunales formarán su convicción respecto de la prueba, de
conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la
valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas
para el fallo de la causa.

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Conforme al artículo citado, la sentencia definitiva deberá contener:

1) UNA DECISION EXPRESA: el juez no puede dejar de fallar por silencio, insuficiencia u
oscuridad de la ley. Art. 15 CC. Debe contener una decisión expresa de acuerdo a la pretensión
deducida.

2) UNA DECISION POSITIVA Y PRECISA: en caso de silencio, insuficiencia u oscuridad las


partes pueden pedir la aclaración de ella. Art 336 CPCC. Debe haber conformidad entre la sentencia
y demanda, en cuanto a las personas, el objeto y causa.

OM
3) PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: dicho principio se encuentra receptado en el art. 330 CPCC.
En virtud del ya mencionado sistema “dispositivo”, la plataforma fáctica es fijada por las partes y
dicho ámbito no puede ser invadido por el tribunal, so riesgo de incongruencia.
El principio de congruencia procura que exista correlación entre la pretensión deducida, su oposición y
lo que el tribunal debe decidir en la sentencia. Debe atenderse a los tres elementos configurativos de la
pretensión, esto es: SUJETOS, OBJETO Y CAUSA.

SUJETOS
.Cla sentencia sólo puede tener efectos en relación a los sujetos que
hayan adquirido la calidad de PARTES.
DD
OBJETO emitir pronunciamiento sobre TODAS las pretensiones y oposiciones
formuladas por las partes y sólo sobre ellas.

CITRA PETITA: cualitativamente (condena no pedida)


LA

PRETENSIONES EXCESO
DE LAS ULTRA PETITA: cuantitativamente (suma superior)
PARTES
EXTRAÑO EXTRA PETITA: cuestión no vinculada con el proceso
FI

CAUSA el fallo debe adecuarse a la concreta situación de hecho invocada por ambas
partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición.


4) SEPARACIÓN DE CUESTIONES DIVERSAS: cuando sean varios puntos litigiosos, la


sentencia contendrá separadamente la resolución que corresponda a cada uno de ellos (Art. 331
CPCC).

5) REGLAS PARA LAS SENTENCIAS QUE CONDENAN AL PAGO DE FRUTOS,


INTERESES, DAÑOS O PERJUICIOS: cuando la sentencia contenga la condenación al pago de
frutos, intereses o daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá las bases
sobre las que haya de hacerse la liquidación (art. 333 CPCC).

ARTÍCULO 333.- Cuando la sentencia contenga condenación al pago de frutos, intereses o daños y
perjuicios, fijará su importe en cantidad liquida o establecerá, por lo menos, las bases sobre las que haya
de hacerse la liquidación

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Si no se pudiere cumplir, el juez podrá fijar prudencialmente las siguientes circunstancias:


 Que la obligación y su exigibilidad sean demostradas.
 Que la duda del tribunal recaiga sólo sobre el número, el valor de las cosas o la cuantía de los daños y
perjuicios que se reclamen.
 Que no haya sido posible determinar los extremos a que se refiere el inciso anterior. Art. 335 CPCC.

Persiguen el
Declarativas reconocimiento de
un Derecho

OM
Clases de Imponen una
Sentencias Condenatorias
obligación

.C Constitutivas
Declaran la
constitución de un
nuevo estado o
situación jurídica
DD
EFECTOS DE LA SENTENCIA:

 Extinción de la jurisdicción: ANTES de notificada la sentencia a las partes, el juez puede modificar
LA

sin restricción alguna ya que hasta ese momento sólo constituye una expresión de su pensamiento.
DESPUÉS de notificada la sentencia concluye la jurisdicción respecto del pleito, sin embargo, no le
impide continuar actuando en el proceso para las diligencias posteriores (ejemplo: concesión de
recursos). También puede, luego de notificada la sentencia, aclarar, corregir o subsanar una omisión
en la sentencia a pedido de alguna de las partes. (ACLARATORIA. Art. 336 CPCC).
FI

 Retroactividad: como consecuencia del carácter declarativo de la sentencia sus efectos se proyectan
hacia el pasado, estos efectos varían según el tipo de sentencia: declarativas (se extienden hasta el
momento de la constitución del derecho, por ejemplo el hijo reconocido no tiene el carácter de tal
desde el dictado de la sentencia sino desde el día en que nació), de condenación (algunas veces se


retrotrae al momento de la demanda y otros al momento de que la sentencia pasa en autoridad de


cosa juzgada) y constitutivas (los efectos son para el FUTUTRO).

 Cosa juzgada: el fin que persiguen las partes en el proceso es el de obtener del juez una declaración
por la cual se decida definitivamente la cuestión litigiosa. “Cosa juzgada significa juicio dado por la
litis”. Este efecto de la sentencia trae dos consecuencias: a) la parte condenada, o cuya demanda ha
sido rechazada, no puede en una nueva instancia discutir la cuestión ya decidida y b) la parte cuyo
derecho ha sido reconocido por una sentencia , puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea
permitido rehusarse a tener en cuenta esa decisión.

COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL

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La cosa juzgada formal alude a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso, sin que obste
su revisión en un juicio posterior. Por ejemplo: el juicio ejecutivo produce el efecto de cosa juzgada formal
lo que permite reabrir la discusión en un proceso ordinario posterior. Art. 557 CPCC.
La cosa juzgada material se produce cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad
de la decisión. Se refiere al contenido de la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad,
el vencido en la sentencia está obligado a cumplir las condenaciones que ella le imponga, y en su defecto el
vencedor tiene a su disposición la “EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA”. ACLARACION: esta excepción
también puede ser interpuesta en la cosa juzgada formal.

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA 10
MODOS NO COMUNES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO
Se los denomina medios anómalos por lo siguiente:

1) Porque no ha transcurrido la totalidad del proceso.


2) El truncamiento del proceso surge por voluntad de las partes para evitar el desgaste jurisdiccional.

Frente a la sentencia que constituye el modo “normal” de terminación de los procesos, existen diversos actos
y situaciones que producen el mismo resultado, aunque alguno de ellos NO afectan el derecho sustancial
que puede asistir a las partes y posibilitan la reproducción de la pretensión en un proceso posterior.
Cuatro de esos modos anormales de terminación del proceso constituyen manifestaciones expresas de

OM
voluntad de las partes. Son ellos el allanamiento, el desistimiento, la transacción y la conciliación. Con
excepción del desistimiento de la pretensión, los restantes componen definitivamente el litigio e impiden su
ulterior renovación. El allanamiento NO excluye la necesidad de una sentencia y los restantes requiere, para
perfeccionarse jurídicamente, una resolución homologatoria.
Otro modo que se analizará en esta bolilla es la “perención de instancia” que no reviste el carácter de acto
procesal y se funda en la voluntad presunta de abandono del proceso por parte del litigante a quien incumbe
la carga de impulsar la marcha de la instancia, sea ésta principal o incidental.

DESISTIMIENTO
.C
Acto procesal por el cual el Actor manifiesta no continuar con el proceso. Es la renuncia del Actor, sin
DD
necesidad de expresar las causas. Puede ser total o parcial; objetivo o subjetivo.

DE LA Declaración de voluntad unilateral que puede formular el actor, titular de una


ACCIÓN pretensión, hecha valer en el proceso mediante el cual manifiesta su intención de
extinguir el trámite procesal, dejando a salvo el derecho material. De esta forma
LA

se permite que se reedite el proceso desistido. Si se realizó antes de la notificación de


la demanda el mismo será unilateral, y si se realiza luego de la notificación de la
demanda se necesita la conformidad de la parte demandada. Esta última parte tiene el
derecho de oponerse a esta actitud.
Según Palacio, es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de poner fin
FI

al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material
invocado como fundamento de aquélla.
Esta clase de desistimiento sólo comporta el expreso abandono del proceso y la
consecuente desaparición de su objeto (la pretensión), pero NO afecta el derecho
material que pudiere corresponder al actor. De allí que NO impide el planteamiento


de la misma en otro proceso ulterior, de idéntico contenido, salvo que se haya operado
la prescripción del derecho. La consecuencia del desistimiento de la pretensión es que
quedan sin efecto los actos procesales cumplidos; pero las pruebas incorporadas al
proceso que mediante él se extingue pueden ser utilizadas en el proceso posterior que
se promueva. Formulado el desistimiento de la acción el juez debe disponer la
extinción del proceso y archivo de las actuaciones, imponer costas en la forma que
corresponda y practicar las regulaciones de honorarios de los profesionales
intervinientes.

CÓRDOBA
ARTÍCULO 349.- En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de
común acuerdo, podrán desistir del juicio manifestándolo por escrito al tribunal quien, sin
más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.

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Cuando el acto desistiera del juicio después de notificada la demanda deberá requerirse la
conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele, bajo apercibimiento
de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá
de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

DEL el actor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho material invocado en la


DERECHO pretensión, razón por la cual no necesita la aceptación de la contraparte. Como se
extingue el Derecho, no podrá promoverse otro juicio entre las mismas partes,
objeto y causa. Este ejercicio puede ejercitarse siempre que sea antes del

OM
pronunciamiento definitivo. Sin embargo, agregamos que este acto puede no ser
vinculante para el juez quien tiene facultades para desestimarlo, ej.: si se trata de
derechos no disponibles o que se encuentra afectado el orden público.
Según Palacio, es el acto en cuya virtud el actor abdica del derecho material invocado
como fundamento de la pretensión. El desistimiento del derecho trae aparejado el
desistimiento de la acción. El efecto de esta clase de desistimiento consiste en que en
lo sucesivo NO podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa; produce

.C
efectos equivalentes a los de la cosa juzgada. Debe tenerse en cuenta que el
desistimiento del derecho NO vincula necesariamente al juez, pues éste tiene la
facultad de desistimarlo, no dictando la correspondiente resolución homologatoria, en
el supuesto de que aquél versare sobre derechos disponibles.
DD
CÓRDOBA
ARTÍCULO 350.- En las mismas oportunidades y forma a que se refiere el artículo
anterior el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá
la conformidad del demandado, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el acto
LA

procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en
caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro juicio por el mismo objeto
y causa.
FI


DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DESISTIMIENTO DEL DERECHO


Puede ser por común acuerdo de las partes No requiere nunca conformidad de la
o por acto unilateral; en este último caso se contraparte y puede revocarse hasta que no
requiere conformidad de la contraria caiga sobre él pronunciamiento judicial.
después de notificada la demanda.
Se requiere capacidad procesal para desistir. Se requiere capacidad procesal para desistir.
Si hay representación no se requiere poder Si hay representación SI se requiere poder
especial para desistir. especial para desistir.
Debe ser expreso. Debe ser expreso.

FORMA DEL DESISTIMIENTO

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Debe manifestarse en forma expresa de forma tal que no deje lugar a dudas. Los actos que se configuran
deben ser interpretados en forma restrictiva.

 Debemos tener en cuenta que podemos extinguir el PROCESO JUDICIAL O UN ACTO


PROCESAL DETERMINADO. El primero importa una extinción de la relación procesal, mientras
que el segundo solo tiene consecuencias para el acto que se refiere, y que según las circunstancias
del juicio puede ser realizado por el actor o demandado. Ej.: desistir de un incidente.

 Desde otro punto de vista debemos distinguir que se puede desistir en FORMA EXPRESA O
TÁCITA. El desistimiento tácito de la acción resulta del abandono del juicio durante el plazo

OM
establecido por la ley para mantener la instancia. Mientras que el desistimiento expreso implica un
acto positivo que deberá ser aceptado por el demandado, quien podrá prestar o negar su conformidad.

 El desistimiento debe realizarse por ESCRITO, en términos claros y precisos, de los cuales pueda
deducirse sin lugar a dudas sobre el propósito del acto volitivo.

EFECTOS

.C
DESISTIMIENTO DEL DERECHO  EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN
DD
En un futuro proceso, el demando puede oponer la excepción de cosa juzgada.

DESISTIMIENTO DEL PROCESO  PERMITE EL INICIO DE UN NVO. PROCESO


LA

CONCILIACIÓN

Acto Jurídico por medio del cual las partes con la presencia del juez ponen fin a un proceso, auto
componiendo el litigio y dando nuevos fundamentos a su relación jurídica.
Se trata de un avenimiento o Acuerdo. Se encuentra previsto en las leyes adjetivas, pero no es frecuente su
FI

utilización por los tribunales. Supone la iniciativa y la intervención del juez en la celebración del acto. En
lo que concierne a su contenido, debe estimarse que la conciliación es susceptible de participar,
eventualmente, de las características de los restantes modos anormales de conclusión del juicio pues
mediante ella las partes pueden concretar un desistimiento, una transacción o un allanamiento, o una figura
compleja que presente, al mismo tiempo, notas comunes a esas instituciones.


Entre las facultades que el juez tiene durante el proceso una de ellas es la facultad ordenatoria. Dentro de la
facultad ordenatoria encontramos a la facultad del juez disponer, en cualquier momento, la
comparencia personal de las partes para intentar una conciliación.
La conciliación supone la citación de las partes a una audiencia que el juez fija a tal efecto, la validez y
eficacia de la conciliación depende de la aprobación judicial exteriorizada en la resolución homologatoria.

EFECTOS

Concretado el avenimiento el juez debe verificar la capacidad de los interviniente en el acto o la suficiencia
del mandato de sus representantes, así como la disponibilidad de los derechos sobre los que aquél versó, y
dictar, en caso afirmativo, la correspondiente resolución homologatoria, la cual debe contener, además, la
regulación de honorarios por los trabajos realizados por los profesionales.

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CÓRDOBA ARTÍCULO 58.- En cualquier estado de la causa, los tribunales podrán decretar audiencias para
aclarar puntos dudosos o procurar avenimientos o transacciones.
La facultad de los tribunales para decretar audiencias extraordinarias, se entenderá sin perjuicio de los plazos
fijados para dictar resolución o sentencia.

El principal objetivo es la DESACTIVACIÓN DEL LITIGIO, también su misión se dirige al reajuste de


pretensiones de las partes por acuerdos parciales.

Características:
 Por medio de la Conciliación puede acordarse la totalidad del conflicto o sólo un aspecto del

OM
proceso.
 Puede abarcar la totalidad la pretensión principal, las accesorias o las conexas.
 El acuerdo solo será vinculante cuando se trate de derechos disponibles.
 Es importante destacar la posición del juez, ya que tiene un rol clarificador, realizando una función
de docente al aconsejar a las partes.
 En algunos procesos se impone la conciliación como una etapa previa al litigio.
 Se diferencia con la transacción por la forma y técnica de su realización.

.C
 Produce el efecto de cosa juzgada.

TRANSACCIÓN
DD
Acto jurídico bilateral, en donde las partes se hacen concesiones recíprocas y de este modo extinguen
obligaciones litigiosas. (C.C.)

En el ámbito del proceso civil la transacción es tratada como un modo de extinción del proceso.
Cuando se trata de derechos litigiosos se requiere para su validez la presentación del convenio ante el juez
LA

de la causa.
Para que cause efectos de Cosa juzgada necesita homologarse por el juez. Y Debe realizarse antes de la
sentencia definitiva.

EFECTOS
FI

Alcanza a las partes, sus herederos, y sucesores universales, pero están excluidos los terceros.
Es un instituto del derecho sustancial, reglada en el CC. Y da nacimiento a una nueva obligación, que al
igual que la sentencia, impide que se pueda sustanciar un proceso con las pretensiones anteriores.

FORMA


Puede hacerse por Escritura Pública o por documento privado, pero en cualquiera de los dos casos no
produce efectos, sino desde el momento de su presentación al juez de la causa, pudiendo hasta ese
momento desistir de la misma. También puede hacerse en forma verbal en presencia del juez, y se labrará
un acta.

CÓRDOBA ARTICULO 353.- Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con
la presentación del convenio o suscripción de acta ante el tribunal. Este se limitará a examinar la
concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o
no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio.

ALLANAMIENTO

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Acto jurídico mediante el cual el demandado se somete a las pretensiones del actor, declinando toda
oposición. Debe ser oportuno, incondicionado, y expreso. El juez dicta sentencia de acuerdo a la pretensión
del actor. La doctrina discute si es un acto procesal, o contractual (Dentro del Dcho. Material)

PERENCIÓN DE INSTANCIA

Una de las características del principio dispositivo reside en el hecho de que el proceso civil no sólo se
promueve, sino que, además, avanza y se desarrolla en sus distintas etapas a expensas de la voluntad
particular. De allí que la parte que da vida al proceso contrae la carga de urgir su sustanciación y resolución,
carga que se justifica tanto porque NO es admisible exponer a la contraparte a la pérdida de tiempo y de
dinero que importa una instancia indefinidamente abierta, cuanto porque media interés público en que el

OM
Estado, después de un período de inactividad prolongada, libere a sus propios órganos de la necesidad de
proveer demandas, así como de todos los deberes derivados de la existencia del proceso.

FUNDAMENTO Desde el punto de vista subjetivo: presunción de renuncia


que comporta el hecho de inactividad procesal prolongada
y la conveniencia de que el órgano judicial se desligue de los

.C
deberes que la subsistencia de la instancia le impone.

Desde el punto de vista objetivo: radica en la necesidad de


DD
evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales.

PRESUPUESTOS DE LA PERENCIÓN
LA

 Existencia de una instancia principal o incidental abierta (“instancia” es el conjunto de actos


procesales que se suceden desde la interposición de una demanda, la petición que abre una etapa
incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta el dictado de la sentencia o resolución que
se persigue mediante tales actos).
 Inactividad de las partes (significa la paralización total del trámite judicial útil, NO se produce
FI

cuando los juicios están pendientes de alguna resolución. La inactividad además debe ser continuada
durante los lapsos que marca la ley).

 El transcurso de un plazo (dichos plazos son los siguientes: de seis meses en primera o única
instancia, de tres meses, en segunda o ulterior instancia


 Una resolución judicial que la declare operada.

FORMA DE DECLARACIÓN – SISTEMAS DE OPERACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA


PERENCIÓN

NO DE PLENO DE PLENO DERECHO NO DE PLENO DERECHO Y


DERECHO Y La perención opera por el DECLARACIÓN JUDICIAL A PEDIDO
NECESIDAD DE simple transcurso del tiempo, DE PARTE
DECISIÓN JUDICIAL de modo que el acto La declaración judicial que es constitutiva,
Solamente operación la impulsorio posterior, aun solo puede emitirse a petición de parte, y los
perención de instancia consentido, no es válido. plazos se cuentan desde el último actor
con el pronunciamiento impulsorio, de modo que éste, aún posterior

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judicial que la declara, al vencimiento, reactiva la instancia. Luego,


que puede ser dictado de el interesado no puede acusar con éxito, la
oficio o a petición de perención por la vía de no consentir aquél
parte. Es el Sistema acto. Este es el sistema seguido por el
seguido por el CPN y la Código Procesal Civil y Com. En Córdoba.
mayoría de los códigos. Es decir, que NO opera de pleno derecho, ni
Pero está prohibida la puede declararse de oficio. Implica que el
declaración oficiosa si, Tribunal únicamente puede declararla si
con posterioridad al media petición de parte (art. 339 CPCC) y
vencimiento del plazo, se siempre que, luego de vencido el plazo
produjo un acto establecido por la ley y para que tenga lugar

OM
impulsorio. la perención, no se hubiere realizado ningún
acto procesal idóneo para impulsar el
procedimiento. En este sistema cualquier
acto de impulso idóneo cumplido con
posterioridad al vencimiento de los plazos
legales “reactiva” o “subsana” sin más la
instancia e inhabilita a la parte interesada

.C para acusar o denunciar la perención.


DD
CONCLUSIÓN

Es menester que se DECLARE JUDICIALMENTE antes de que alguna de las partes haya realizado actos
procesales impulsorios del procedimiento. NO puede ser declarada de oficio por el juez y tampoco puede
ser opuesta como EXCEPCIÓN una vez reanudado el procedimiento.
Cabe tener presente que en la NACIÓN (art. 316 CPCN) admite que la caducidad de instancia pueda ser
LA

declarada de oficio por los jueves pero NO que aquélla se produzca de pleno derecho. La caducidad se tiene
por operada a partir del momento en que el juez o tribunal la declara, por lo que dicha resolución reviste
carácter constitutivo. De allí que NO cabe declarar la caducidad, aun cuando haya transcurrido el plazo
legal, si se activa el procedimiento en virtud de algún acto de impulso cumplido por cualquiera de las partes.
Pero cabe aclarar que esta norma sólo rige respecto del tribunal, y no con relación a la parte interesada en
FI

la declaración de la caducidad, quien puede pedir dicha declaración antes de consentir cualquier actuación
del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo.

CÓMPUTO DEL PLAZO




Art. 340 CPCC: “Los plazos se computarán desde la última petición de parte o actuación del tribunal que
tuviere por efecto impulsar el procedimiento. Para el cómputo de los plazos no se contará el tiempo en que
el procedimiento hubiere estado suspendido por acuerdo de parte, por fuerza mayor o por disposición del
tribunal salvo que, en este último caso, la reanudación del trámite quedare supeditada a actos procesales
que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.

Para los plazos de seis meses o menores, salvo los de prescripción, no se computará la feria del mes de
enero”
El plazo de perención se computan los días inhábiles y las ferias judiciales; SALVO que el plazo sea de 6
meses, en cuyo caso NO se computa la feria de enero.

En la NACIÓN esto cambia: por un lado se consideran actos de impulsión a partir de cuya fecha debe
computarse el plazo de perención, a los provenientes no sólo del tribunal sino a los del secretario u oficial

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primero a quienes el art. 38 CPCN les confirió facultades en materia decisoria; la otra diferencia es que se
excluyó del cómputo a las ferias judiciales en razón de que las partes no pueden, durante su transcurso,
realizar actos de impulso. Sin embargo sí se computan los días inhábiles.

LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA PERENCIÓN

El art. 343 CPCC dispone:

1) En primera o única instancia: el demandado o reconvenido.


2) En los procedimientos incidentales: el contrario de quien los hubiera promovido.
3) En segunda o ulterior instancia: la parte recurrida.

OM
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS E INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS

Los plazos se suspenden cuando por razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa
independiente de la voluntad de las partes, éstas se encuentran en la imposibilidad de activar la marcha del
proceso. La suspensión comporta la extinción de los efectos del tiempo transcurrido mientras subsisten los
hechos que la motivan, pero no priva de utilidad al lapso de inactividad anterior a esos hechos, el cual es

.C
nuevamente computable cuando éstos desaparecen. Los casos de suspensión son por ejemplo el de las ferias
judiciales o cuando el proceso haya estado paralizado por acuerdo de partes o por disposición del juez,
también el fallecimiento de alguno de los litigantes o de sus apoderados hasta tanta venza el plazo para que
comparezcan los nuevos legitimados.
DD
La interrupción torna ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad al acto interruptivo, y comienza a
correr, desde que él se verifica, un nuevo plazo de caducidad.
Como principio general constituyen actos interruptivos de la caducidad toda petición de parte, o resolución
o actuación del tribunal que tuviese como efecto impulsar el procedimiento. ¿Cuáles son actos interruptivos?
El pedido de notificación del traslado de la demanda, el pedido de nueva audiencia, el escrito dándose por
LA

notificado de la providencia de apertura de la causa a prueba, el pedido de búsqueda de un expediente


extraviado, etc. Es decir, aquellos actos que mantengan vivo el proceso, que producen un avance hacia la
definitiva conclusión del proceso. NO CONSTITUYEN ACTOS INTERRUPTIVOS: el pedido de desglose
de un poder, el escrito por el cual un profesional renuncia al mandato, etc.
FI

PERENCIÓN DEL INCIDENTE DE PERENCIÓN

No existe ningún impedimento para que, deducida la perención del principal, pueda plantearse la del
incidente de perención, pues se trata de dos procesos distintos.


ARTÍCULO 345.- Solicitada la perención se correrá traslado a la contraria por cinco días. Si se abriere
a prueba el incidente, el plazo no excederá de diez días. Contestado el traslado o vencido el período
probatorio, se dictará resolución sin más trámite.

CASOS EN QUE NO OPERA LA PERENCIÓN

La perención resulta ajena a los procesos voluntarios o extra contenciosos, como son los sucesorios, la
división de condominio, la mensura, etc.

EFECTOS DE LA PERENCIÓN

ARTÍCULO 346.- La perención produce los siguientes efectos:

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1) Operada en primera o única instancia, no perjudica el derecho que en ella se hiciere valer, que la parte
podrá ejercitar en un nuevo juicio.
2) En los incidentes, impide la promoción de otro por la misma causa;
3) En las instancias recursivas, quedará firme y ejecutoriada la decisión recurrida.

Esto implica que en primera instancia el derecho material o sustancial permanecerá incólume conservando
la plenitud de su eficacia, entre la cual cabe señalar la posibilidad de accionar para exigir su cumplimiento.

Efectos: operada la perención en primera instancia o instancia única, NO perjudica el derecho que en ella
se hiciera valer. Es decir que el derecho sustancial pretendido por el actor se mantiene incólume, mientras
no prescriba.

OM
Instancia recursiva: la resolución impugnada queda firme con autoridad de cosa juzgada.

Instancia Incidentales: la imposibilidad de promover otro incidente por la misma causa, como es un instancia
accesoria, independiente de la principal.

ARTICULO 339.- LA perención de instancia sólo puede ser declarada a petición de parte, y se producirá

.C
cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:
1) Un año en primera o única instancia.
2) Seis meses en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.
3) En el que se opere la prescripción del derecho si fuere menor a los indicados precedentemente.
DD
4) De un mes, en el incidente de perención de instancia.
La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la
resolución que la dispone.

ARTICULO 340.- Los plazos se computarán desde la última petición de parte o actuación del tribunal que
LA

tuviere por efecto IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO. Para el cómputo de los plazos no se contará el
tiempo en que el procedimiento hubiere estado suspendido por acuerdo de partes, por fuerza mayor o por
disposición del tribunal salvo que, en este último caso, la reanudación del trámite quedare supeditada a
actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.
Para los plazos de seis meses o menores, salvo los de prescripción, no se computará la feria del mes de
FI

enero.
El plazo comienza a correr a partir del día siguiente del último acto de impulsión.

ARTÍCULO 343.- Pueden pedir la declaración de perención:


1) En primera o única instancia: el demandado o reconvenido.


2) En los procedimientos incidentales: el contrario de quien los hubiera promovido.


3) En segunda o ulterior instancia: la parte recurrida.

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BOLILLA N° 11
INCIDENTES IMPUGNATIVOS Y RECURSOS ORDINARIOS

TEORÍA DE LAS IMPUGNACIONES

Es necesario aclarar que la posibilidad de deducir impugnaciones es amplia y no se limita solamente a la


refutación de las sentencias sino que esta actividad se realiza a lo largo de todo el trámite judicial con
diferentes características y por medios diferentes.
Como sabemos todo el trámite del proceso (desde el primer acto procesal al último) debe cumplirse de
manera regular y legal; frente a la posibilidad de actividad irregular la ley prevé mecanismos de

OM
saneamiento, que pueden actuar a priori, en forma PREVENTIVA con el fin de expurgar vicios y defectos
(por ejemplo: el despacho saneador del Art. 176 CPCC) o también a posteriori en forma de impugnaciones:
es decir que se procura efectuar un control de la actuación judicial DESPUÉS de producida la irregularidad
del acto; esto es, funciona como un remedio EX POST de la actividad indebida.
Los actos procesales persiguen un objetivo (fines) y se desarrollan conforme a reglas predeterminadas
(formas). El incumplimiento de las formas da origen a la actividad impugnativa que tiene por objetivo
corregir esos errores o defectos.

.C
Por ello podemos definir a la “impugnación procesal” como “un poder de naturaleza procesal, tanto desde
el punto de vista de su origen como desde el punto de vista de su ejercicio”. Son poderes tendientes a
perseguir la eliminación del vicio, de lo injusto o lo defectuoso.
DD
LA IMPUGNACIÓN PROCESAL ABARCA A TODA ACTIVIDAD INVALIDATIVA,
CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA, EN TANTO SE EFECTÚE DENTRO DEL PROCESO;
INCLUYE TODO TIPO DE REFUTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROCESAL SEA DEL JUEZ, DE
LAS PARTES, DE TERCEROS Y TAMBIÉN LA REFERIDA A LOS ACTOS DE PRUEBA.
LA

CONCEPTO

“La impugnación procesal es el poder concedido a las partes y excepcionalmente a terceros tendientes a
FI

lograr la modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal e
injusto”. La impugnación como poder tiene su origen constitucional y su contenido es abstracto ya que no
está condicionado a la existencia real, efectiva y concreta del defecto o injusticia.
La impugnación se dirige contra actos del Tribunal cumplidos de oficio o a petición de parte, los actos de
los colaboradores del Tribunal (por ejemplo: notificaciones) y también respecto de los actos de partes que


comprende representantes legales, mandatarios y defensores en general.

PRESUPUESTOS

1) La legitimación del sujeto que impugna,

2) Un acto procesal o un procedimiento irregularmente cumplido

3) Que se invoquen vicios y se exhiba un agravio.

Agravio: es el daño o perjuicio material o moral que se ocasiona a un sujeto por el acto atacado. El error en
materia procesal, desde el punto de vista de la decisión del juez, puede referirse un doble orden de intereses:

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puede tratarse de un error de apreciación de la norma jurídica aplicable al caso, o un error en el trámite del
proceso.

ERROR IN IUDICANDO: el error se relaciona con la justicia del fallo: defectuosa


valoración de la prueba o por indebida aplicación del derecho sustantivo
IN PROCEDENDO: cuando el error se muestra en el apartamiento o
quebrantamiento de las formas procesales.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA IMPUGNATIVO

 CONGRUENCIA:  TAXATIVIDAD  BILATERALIDAD:  SIMPLIFICACION:

OM
debe atender a los LEGAL: sólo los todo proveído debe se intenta limitar las
agravios expuestos. actos señalados ser notificado a impugnaciones y
Limita el campo de las en forma expresa domicilio. Se otorga también lograr
impugnaciones por ley, genérica a ambas partes la sencillez, brevedad y
subjetiva y o oportunidad legal de concentración en su
objetivamente. específicamente, considerar y defender trámite.
Subjetivamente pueden ser cada una de las

impugnar
personas
encuentras
que
.C
porque sólo pueden
aquellas
se
impugnados. razones
fundamentos
sostiene
respectivas
que
y

las
DD
legitimadas y, en pretensiones.
principio, sólo
beneficia a quien la
dedujo (la excepción
es por ejemplo el litis
LA

consorcio necesario).
Objetivamente limita
la facultad de
conocimiento del juez,
quien puede revisar
FI

solamente los
derechos (agravios)
invocados por la parte
peticionante.


SUJETOS DE LA ACTIVIDAD IMPUGNATIVA

“Todos los sujetos que se hallen afectados por un acto procesal viciado y que en consecuencia tengan un
interés concreto en la reparación”. Ellos son: actor, demandado y sus representantes, los terceros que
adquieren la calidad de partes; también cualquier integrante del litis consorcio, las partes transitorias o
incidentales (abogados y procuradores respecto de sus honorarios), también los miembros del ministerio
público cuando se halllen afectados intereses de su competencia.

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OBJETO DE LAS IMPUGNACIONES

El objeto de las impugnaciones son las resoluciones emanadas del Tribunal, los actos de parte o de terceros
o también puede referirse a TODO un procedimiento.

PROCEDIMIENTO IMPUGNATIVO

Deben distinguirse dos momentos que representan las actividades impugnativas:

1) ACTO DE VOLUNTAD: es el grito de 2) EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: previsto


protesta. Constituye la manifestación de para fundar la petición. Consiste en la

OM
voluntad de impugnar. La interposición es crítica concreta, precisa y circunstanciada
un acto simple, que se realiza por escrito o de la sentencia o actividad atacada
por diligencia en el que el impugnante señalando claramente la existencia del error
manifiesta ante el juez la voluntad de que se imputa al acto procesal. Es un
impugnar. Esta instancia se realiza ante el desarrollo argumental concreto en el que se
órgano jurisdiccional que dictó la describen en forma precisa los errores de
resolución. Este órgano realizará un procedimiento o de derecho sustancial que
EXAMEN

.C DE ADMISIBILIDAD
FORMAL: sólo analizará los requisitos
formales (tiempo y forma) y legitimación y
admitirá o no el recurso.
adolece. Puede que este momento se realice
ante el mismo Tribunal que dictó la
resolución (efecto no devolutivo) o puede
que se eleve el trámite al tribunal de alzada
DD
ante quien se expresa agravio (efecto
devolutivo).

EFECTOS
LA

 DEVOLUTIVO/ NO SUSPENSIVO/ NO  PERSONAL/EXTENSIVO:


DEVOLUTIVO: el devolutivo SUSPENSIVO: es la regla general es que quien
desplaza la jurisdicción a un suspensivo cuando la interpuso el acto impugnativo
tribunal de alzada (ad quem), interposición del acto es quien se beneficia o
FI

poseen estos efectos los recursos de impugnado produce la perjudica exclusivamente, la


apelación, casación, de suspensión de los efectos excepción es que los efectos
inconstitucionalidad local y de lo decidido, y perdura se pueden extender a otro
nacional. Mientras que en el No hasta que recaiga sujetos que no han impugnado
devolutivo, el mismo juez que dictó resolución al respecto. como es el caso del liti


el acto objeto de la impugnación es consorcio necesario.


quien resuelve la misma, por
ejemplo: INCIDENTE.
MEDIOS IMPUGNATIVOS. CLASIFICACIÓN.

“Poder de atacar, tachar o refutar un acto procesal o una resolución jurisdiccional para lograr su anulación
(ataca vicios in procedendo) o revocación (ataca vicios in iudicando).

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Incidente Nulidad
Impugnativo
Reposición

ORDINARIO Apelación-
Nulidad

Recurso

OM
EXTRAORDINARIO Casación
Provincial

Acción REVISIÓN
Impugnativa Inconst.

Meras .C Aclaratoria

Interpretació
n
Federal
DD
articulaciones Retardada
Justicia
Pronto
Despacho
LA

Recurso Directo o
Auxiliar Queja
FI

INCIDENTE IMPUGNATIVO

El incidente impugnativo ataca actos procesales que NO sean resoluciones jurisdiccionales (por ejemplo:
incidente de nulidad) implica, por regla, la no devolución a otro tribunal de superior jerarquía, procurándose,


que el mismo tribunal donde se realizó el acto procesal impugnado o defectuoso, declare la nulidad de éste
o revoque por contrario imperio el acto viciado.
Son cuestiones que se suscitan durante la tramitación de un pleito y que tienen alguna conexión con él.
Se trata de un pequeño pleito dentro del pleito, es decir, cuando se originan conflictos dentro del trámite
procesal y requieren ser resueltos con independencia de la cuestión principal. Existe en ellos una demanda
(incidental) que contiene esa pretensión que se encuentra relacionada con la cuestión principal; una
contestación de demanda; una etapa probatoria generalmente eventual y una etapa resolutoria que culmina
con el dictado de una AUTO O RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA.
Las pretensiones incidentales pueden consistir en un acuse de negligencia a la contraria, el pedido de
sustitución de una medida cautelar, la nulidad de un acto procesal por vicios de forma, el planteo de
perención de instancia, etc.

CLASIFICACIÓN:

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 NOMINADOS / INNOMINADOS: en  SUSPENSIVO / NO SUSPENSIVO: (art.


cuanto a los primeros está regulado 428 y 429 CPCC) como regla general los
específicamente en la legislación procesal y incidentes no suspenden el trámite del
supletoriamente se aplican las normas del procedimiento principal.
juicio abreviado. Los genéricos, o
innominados, se rigen por el procedimiento
del juicio abreviado, destacándose algunos
supuestos excepcionales que prevén un
simple traslado o vista, previo a su
resolución (por ejemplo, el pedido de

OM
modificación de una medida cautelar art.
463 CPCC).

ARTÍCULO 428.- Los incidentes que impidieren la prosecución de la causa principal, se sustanciarán en
la misma pieza de autos, quedando entre tanto en suspenso el curso de aquélla.

.C
El incidente impedirá la prosecución de la causa, cuando es imposible de hecho o de derecho continuar
sustanciándola sin que aquel sea previamente resuelto.
DD
ARTÍCULO 429.- Los incidentes que impidan la prosecución de la causa, se sustanciarán en pieza
separada, que se formará con los insertos que las partes designen y con los que el tribunal creyera
necesario.
IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA DE LA DEMANDA: la demanda incidental tiene los mismos
requisitos formales que la demanda principal (art. 175 CPCC), pero el tribunal puede rechazar in limine la
demanda incidental si la pretensión que contiene no tiene sustento jurídico es lo que se denomina
LA

“improponibilidad objetiva de la demanda”, aun cuando hubiere cumplido con todos los requisitos formales.
ARTICULACIÓN SIMULTÁNEA:
Todos los incidentes que pudieran plantearse (sobre todo aquellos que paralizan el trámite principal) deberán
ser articulados simultáneamente en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta (art.
430 CPCC)
FI

ARTÍCULO 430.- Todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente serán promovidos al a vez,
bajo pena de inadmisibilidad.
Si el incidente fuese manifiestamente improcedente, el tribunal podrá declararlo inadmisible. La resolución
será apelable.


INCIDENTE DE NULIDAD:
Se encuentra previsto en los arts. 76 a 78 CPCC.
Los actos procesales que deben cumplirse dentro del proceso deberán hacerse de manera regular y legal; es
decir, sin vicios que lo invaliden y conforme a las prescripciones de la ley. El “vicio” es la discordancia del
acto con la norma que lo regula; éste puede ser objetivo o subjetivo. Es objetivo cuando la irregularidad se
encuentra en el acto mismo, y subjetivo cuando quien cumple el acto no estaba facultado para realizarlo o
había prescripto o caducado el poder o la facultad para hacerlo.

Cuando el acto está viciado debemos acudir a las “sanciones procesales”, que son conminaciones de
invalidez que se ciernen sobre los actos procesales tendientes a resguardar la regularidad del trámite. Las
sanciones procesales pueden ser de dos tipos: la inadmisibilidad y la nulidad. En la inadmisibilidad el acto
NO ingresa al proceso, mientras que en la nulidad el acto viciado ha ingresado al proceso y ha producido
efectos; para hacerlo cesar deberá pedirse la invalidación mediante la declaración de nulidad.

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Las formas de plantear la nulidad dentro del proceso son:

 A través del incidente de nulidad;

 A través del recurso de apelación, que comprende también los vicios de nulidades de resoluciones;

 A través de la acción de nulidad, conocida como “Recurso de Revisión” (art. 395 CPCC).
La vía que analizaremos en este punto es el incidente de nulidad, que es el camino regulado por nuestro
ordenamiento para provocar la declaración de nulidad de los actos procesales.

OM
PROCEDIMIENTO. REGULACIÓN EN EL CPCC
Procede en cualquier instancia del trámite procesal y su finalidad es lograr la anulación de un acto del
proceso (que NO sea una resolución jurisdiccional). Los requisitos de admisibilidad son: a) que quien lo
promueve exprese el perjuicio sufrido, b) que mencione la defensa que se vio impedido de oponer, c) dicho
incidente debe ser promovido dentro de los cinco días de conocido el acto viciado fuera de ese plazo se
considera convalidado.

Principio .C
Los presupuestos de la nulidad son los mismos que los establecidos para la nulidad en el derecho civil:

de No hay nulidad sin un texto legal que la conmine o que la declare. Art. 76
DD
especificidad CPCC: Procederá la nulidad de los actos procesales cuando la ley prevea
expresamente esa sanción (…), sin embargo en materia procesal la nulidad no
sólo procede cuando exista un texto expreso de la ley que así la conmine, sino
que este principio general reconoce excepciones; por ejemplo, cuando la
nulidad es la consecuencia de la omisión de formalidades esenciales del acto,
LA

también procedería en ese caso su declaración, es lo que se conoce como


nulidades implícitas. Art. 76 CPCC: (…) o cuando el acto carezca de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (…)

Principio de Significa que las nulidades no existen en el mero interés de la ley: no hay
FI

trascendencia nulidad sin perjuicio. Se requiere que quien invoque el vicio formal, alegue y
demuestre que tal vicio le produjo un perjuicio cierto e irreparable que no
puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción de nulidad. Este
principio se encuentra consagrado en el art. 77 CPCC: “La nulidad se
declarará a petición de parte, quien al promover el incidente deberá expresar


el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración o


mencionar las defensas que no ha podido oponer (…)” Es decir que
conjuntamente con el perjuicio sufrido debe tenerse un interés personal en la
declaración de nulidad, es decir que solamente las partes tienen legitimación
activa para peticionar la nulidad. Se puede incluir a los terceros interesados, de
conformidad con los arts. 431 y ss. CPCC y a los sujetos esenciales del proceso
como puede ser el Ministerio Público, en aquellos donde su intervención es
necesaria.

Principio de Se da en función al carácter excepcional y restrictivo de las nulidades de


convalidación procedimiento, por el cual se admite que éstas puedan ser saneadas por el
consentimiento de las partes, manifestado éste de manera expresa o tácita. Ya
sea porque ratifique el acto o transcurra el plazo establecido por la ley para

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poder impugnar el acto de nulo. Art. 78 CPCC: “El incidente debe ser
promovido dentro de los cinco días de conocido el acto viciado. Transcurrido
dicho plazo se entenderá que ha sido consentido por la parte interesada en la
declaración de nulidad (…)” Es decir que, aunque concurran en el caso
concreto todos los presupuestos de la nulidad, la declaración de ésta sería
improcedente si la parte, que podía plantearla consintió.

CONCLUSION

 Procede contra actos procesales cuando la ley expresamente prevea esta sanción o careza de los

OM
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
 Procede contra actos procesales viciados durante el trámite del proceso, NO resoluciones judiciales.
 El interesado debe promoverlo por escrito ante el juez interviniente en la causa dentro de los 5 días
de conocido el acto viciado junto con el escrito de demanda incidental debe ofrecer toda la prueba
que haga a su derecho y debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la
declaración.
 Una vez que el juez lo admite (requisitos formales), se le corre traslado a la contraria para que en el

.C
plazo de 6 días conteste el incidente y, en cuyo caso, ofrezca prueba.
 La prueba se diligencia por el plazo de 15 días, luego el juez llamará autos para la definitiva y dictará
sentencia que será apelable.
DD
 Es un incidente suspensivo (art. 428 CPCC).

RECURSOS

“Es el medio que la ley procesal acuerda para lograr la revocación, modificación, sustitución o
invalidación (nulidad) de la resolución impugnada”.
LA

Procede sólo contra resoluciones judiciales (sentencias, autos y decretos). Lo recursos se clasifican en
ORDINARIOS y EXTRAORDINARIOS.

 Los Ordinarios son los que se conceden, ante el mismo juez o ante el tribunal de apelación para
FI

reparar todo tipo de omisión, error o vicios de procedimiento o de juicio. Los recursos ordinarios no
exigen motivos para su interposición ni limita los poderes judiciales de quien dictó la resolución
recurrida, la ley lo prevé con el objeto de reparar genéricamente, la extensa gama de defectos que
pueden exhibir las resoluciones judiciales y que consisten en errores in iudicando o in procedendo.


 Los recursos extraordinarios constituyen, en cambio, modos particulares y limitados de


impugnación; sólo proceden ante motivos concretos y preestablecidos por la ley y el órgano
jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino solamente sobre
sectores acotados de ésta, que la índole del recurso establezca.

RECURSOS ORDINARIOS:

RECURSO DE REPOSICIÓN:

“Medio impugnativo que puede plantear la parte para lograr la revocación de un decreto o un auto dictado
sin sustanciación que traiga aparejado o no un gravamen irreparable”.
Resoluciones contra las que procede:

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 Decretos de mero trámite.


 Decretos propiamente dichos que se dictan sin sustanciación y tienen por objeto el desarrollo del
proceso o la ordenación de actos de mera ejecución.
 Autos que resuelvan cuestiones no comprendidas en los incisos precedentes plateadas durante el
transcurso del proceso.
 ¡NUNCA CONTRA SENTENCIAS!

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CPCC

Debe interponerse dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la providencia y el tribunal dictará
la resolución previo traslado por igual plazo. Cuando la procedencia o improcedencia del recurso fuese

OM
manifiesta, el tribunal podrá resolverlo sin sustanciación, mediante simple providencia fundada.
Si la resolución ha sido dictada en el transcurso de una audiencia, éste se interpondrá, tramitará y resolverá
en el mismo acto.
Cuando la resolución del recurso dependiera de hechos controvertidos, excepcionalmente el tribunal abrirá
a prueba por un plazo que no excederá de 10 días.

Art. 359 CPCC: “El recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes al de la notificación de

.C
la providencia y el tribunal dictará la resolución previo traslado por igual plazo.
Cuando la procedencia o improcedencia del recurso fuese manifiesta, el tribunal podrá resolverlo sin
sustanciación, mediante simple providencia fundada.
Contra las resoluciones dictadas en el transcurso de una audiencia el recurso se interpondrá, tramitará y
DD
resolverá en el mismo acto.
Cuando la resolución dependiera de hechos controvertidos, excepcionalmente el tribunal abrirá
previamente a prueba por un plazo que no excederá de diez días”.

EFECTOS
LA

Suspende los efectos de la resolución recurrida, salvo cuando el recurso de apelación subsidiario que fuere
procedente no tenga efecto suspensivo (EJEMPLO: MEDIDAS CAUTELARES). Como lo veremos más
adelante, el recurso de apelación tiene, como regla general, el efecto suspensivo.

Reposición
FI

3 días 3 días 10 días (eventualmente) 3 días


(desde la noticiación) (contraparte) PRUEBA Resolución


RECURSO DE APELACIÓN:

“Es el remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior (ad quem),
con respecto al que dictó una resolución (a quo) que se estima injusta, la revoque, modifique o sustituya,
total o parcialmente, dentro de los límites establecidos por la expresión de agravios”.
Art. 361 CPCC.

El recurso de apelación procede contra:

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Sentencias definitivas (art. Los autos (art. 117 inc. 3 Las providencias simples que
117, inc 4 CPCC), que son CPCC), que son las causen un gravamen
aquellas resoluciones resoluciones judiciales que irreparable que no pueda ser
judiciales que resuelven el deciden una cuestión reparado en la sentencia. Las
proceso (ordinarios, incidental relativa al proceso providencias simples son
ejecutivos, abreviados y y se dictan como aquellas resoluciones que se
especiales) después de su consecuencia de producen como respuesta a
integran tramitación. discrepancias de partes todas las peticiones de partes,
surgidas en el curso del que procesalmente fundadas,
procedimiento, por ejemplo, impulsan el procedimiento
la oposición de excepciones hasta su terminación (art. 117

OM
de previo y especial inc. 1 y 2 CPCC). Por
pronunciamiento, o la ejemplo el proveído que
articulación de un incidente admite la demanda o el que
de nulidad. Estos planteos son ordena que se abra a prueba la
incidentes que se resuelven causa.
por autos.

.C
La irreparabilidad o no del gravamen o del daño, ocasionado por la resolución judicial, significa que ésta
provoca un perjuicio o agravio material o moral, no susceptible de reparación en la instancia que se ha
DD
producido, por ejemplo: la providencia que deniega injustificadamente la apertura a prueba de a causa.

El objeto de la apelación son los agravios y su necesidad de reparación por el juez superior. Esto significa
que la ley permite revisar ilimitados motivos, que en concreto sólo están limitados por la expresión de
agravios.
LA

Este recurso constituye la vía apta para obtener enmiendas en los errores “in iudicando” (su
finalidad es revisar la fundamentación de la resolución, por errores en la apreciación de los hechos o el
derecho por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva) y en los errores “in procedendo” (el
error radica en la violación de la ley procesal; es decir existe violación a las formas y solemnidades que
prescriben las leyes para el dictado de las resoluciones).
FI

Los vicios “in procedendo” contenidos en la sentencia que justifican su anulación mediante apelación son
los que menciona el art. 362 CPCC. Comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por violación de
las formas y solemnidades que prescriben las leyes; declarada la nulidad, la cámara resolverá sobre el fondo
de la cuestión litigiosa. Se trata de un supuesto de nulidad que debe cumplir con los arts. 76, 77 y 78 CPCC.


PROCEDIMIENTO:

El recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo de 5 días de notificada la resolución atacada, por
escrito o por diligencia, salvo que fuese juntamente deducido con el de reposición, en cuyo caso deberá
fundarse la apelación en el mismo acto de interposición.

El recurso de apelación se desdobla en los dos actos que vimos en la introducción:

 “El de interposición” ante el a quo, denominado como acto de voluntad (art. 366 CPCC). REQUISITOS
DE ADMISIBILIDAD FORMAL.

 “Expresión de agravios” ante el ad quem denominado acto de inteligencia (art. 371 CPCC).

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APELACIÓN EN SUBSIDIO

Art. 363 CPCC sostiene que si el decreto o auto de que se trate no hubiere sido sustanciado, el recurso de
apelación podrá interponerse en subsidio del de reposición. La segunda parte del mencionado art. 363 CPCC
aclara que quien plantee la reposición con apelación en subsidio sólo podrá apelar la decisión sobre el
recurso por los agravios nacidos con motivo de la resolución, en razón de que la apelación subsidiaria se
dirige a atacar la misma resolución contra la que se dirige la reposición y NO la resolución que se dicte
sobre el recurso de reposición. SALVO que la resolución que decide la reposición ocasione al recurrente un
agravio, por ejemplo: cometa un error en la imposición de costas.

OM
1°) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO (art. 355 CPCC)

 Que la resolución sea recurrible.


 Que se imponga dentro del plazo (fatal de 5 días, excepto amparo y ejecución prendaria que son 2
días) VER arts. 366 y 367 CPCC.
 Que la parte tenga derecho (legitimación del apelante).

.C
Una vez presentado el recurso ante el tribunal a quo, el art. 368 CPCC establece que el tribunal proveerá el
recurso sin sustanciación. Esta resolución es irrecurrible de manera tal que debo esperar hasta el primer
proveído que dicte el tribunal ad quem y dentro de los 3 días interponer el reclamo correspondiente, quien
DD
resolverá en el plazo de 10 días, previo traslado a la contraria.

2°) Una vez concedido el recurso, el apelante solicita que se eleve a la Cámara Civil y Comercial. La
secretaría lo elevará dentro de los 3 días de concedido el recurso. VER ART. 369 CPCC.

3°) Se eleva a la Cámara Civil y Comercial. Art. 367 CPCC: si el tribunal a quo tiene su sede en un lugar
LA

distinto al de la Cámara, es necesario que ambas partes (apelado y apelante) constituyan domicilio dentro
del radio de la Cámara, si no lo hicieren, el Tribunal ad quem los emplazará por el plazo de 3 días.
El tribunal ad quem dicta el primer decreto que ordena se corra traslado al apelante para que en el término
de 10 días exprese agravios. Es un plazo NO FATAL. De la expresión de agravios, se correrá traslado al
apelado para que en el plazo de 10 días conteste, y en su caso, adhiera al recurso. De la adhesión se correrá
FI

traslado al apelante por igual plazo. Junto con el escrito de expresión de agravios se ofrecerá toda la prueba
correspondiente:

 OFRECIMIENTO:


 Si con motivos no imputables al oferente no se hubiera practicado en primera instancia la primera


instancia la prueba por él ofrecida.
 Se alegare un hecho nuevo o conducente al pleito, ignorado antes o posterior al plazo de prueba en
Primera instancia.
 Cuando en juicio abreviado o ejecutivo se hubiere negado indebidamente la apertura a prueba o alguna
medida probatoria.

 ADMISIÓN: el tribunal dicta el decreto de admisión (no rige el principio de libertad probatoria)

 DILIGENCIAMIENTO: si se admite, el plazo para su producción es de 20 días, salvo en los juicios


abreviados y ejecutivos que corre el plazo de esos juicios.

 RECEPCIÓN: se agrega la prueba a autos.

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4°) Las partes podrás alegar por un plazo de 6 días por su orden.

5°) Vencido dicho plazo, se dicta decreto de autos a estudio.

6°) SENTENCIA. Art. 382 CPCC.

ADHESIÓN:

Es una institución por la cual el justiciable que no apeló la sentencia, frente a la apelación de su adversario,
puede ADHERIR a ese recurso, es decir recurrir esa misma sentencia aprovechando la “instancia abierta”

OM
siempre y cuando el adherente haya experimentado efectivamente un agravio. ART. 372 CPCC.

DESERCIÓN

Art. 374 CPCC: “Si el apelante no expresare agravios se declarará, a pedido de parte, desierto el recurso.
La deserción importa tener por firme y ejecutoriada la resolución impugnada. HACE COSA JUZGADA.

MERAS ARTICULACIONES:

ACLARATORIA:
.C
DD
“Es el remedio procesal con que cuentan las partes para peticionar ante el mismo juez que dictó la
resolución que subsane o enmiende deficiencias de orden material o conceptual que la afecten”
Art. 336 CPCC, sostiene que una vez pronunciada y notificada la sentencia concluye la competencia del
tribunal respecto del pleito, pero podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o
suplir cualquier omisión, siempre que se solicite dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. El art.
LA

337 CPCC establece que una vez solicitada la aclaratoria, el tribunal resolverá sin sustanciación, en el plazo
de 10 días.
Es suspensivo respecto del plazo para interponer el recurso de apelación.

PRONTO DESPACHO y RETARDADA JUSTICIA:


FI

“Medio impugnativo que permite atacar la inactividad o demora del Tribunal para dictar una resolución
habiendo transcurrido los plazos establecidos por ley”. Relacionar con el art. 121 CPCC.

Se encuentra establecido en el art. 126 CPCC: “Vencido el plazo en que debe dictarse cualquier providencia


o resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el interesado podrá pedir el pronto
despacho, y si dentro de tres días posteriores a la fecha de su presentación no lo obtuviere, procederá el
recurso de retardada justicia, por ante el superior inmediato, en los términos, plazos y procedimiento
dispuestos por los artículos 402 y 403.
Cuando corresponda, podrán ser condenados el juez o los miembros de la Cámara, a una multa
disciplinaria en la medida autorizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

El Art. 127 CPCC establece que los jueces a quienes se les imponga la multa disciplinaria puede ser
impugnada por vía directa ante el Tribunal Superior de Justicia y por los Magistrados de Cámara, mediante
recurso de reconsideración ante la misma autoridad que impuso la sanción.

INTERPRETACIÓN:

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“Es el medio por el cual el juez dicta de oficio una interpretación cuando resultare juicio contradictorio de
la resolución para llevar adelante su ejecución”.
A pesar de que el dictado de la sentencia tiene como efecto que el juez extingue su jurisdicción con respecto
al caso, el art. 338 CPCC establece que, dicho juez podrá interpretar la sentencia que ha dictado en cualquier
momento, a mérito de su ejecución, o de juicio contradictorio sobre su inteligencia.

Art. 338 CPCC : “Lo dispuesto sobre la conclusión de la competencia del tribunal, no obsta para que pueda
interpretar su propia sentencia en cualquier tiempo, a mérito de la ejecución de la misma o de juicio
contradictorio sobre su inteligencia”.
RECURSO DIRECTO:
“Constituye un remedio procesal tendiente a obtener que el tribunal competente para entender en segunda o

OM
ulterior instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior – preliminarmente
en orden a si el recurso fue bien o mal denegado- revoque la providencia denegatoria del recurso, la declare
admisible, y, eventualmente, disponga sustanciarla en la forma y efectos que corresponda”.

ARTÍCULO 402.- Denegado un recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad, el interesado podrá


interponer recurso directo ante el superior, en el plazo de diez días (…)
La finalidad de este recurso es que el superior acuerde el recurso no concedido por el inferior, es decir, que

.C
el superior declare mal denegado el recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad.
El recurso reconoce como límite el examen de la denegatoria del recurso, sin que corresponda investigar la
materia que constituye su contenido.
El recurso debe bastarse a sí mismo, de manera tal que su resolución sea posible con los recaudos
DD
acompañados en su interposición.

Art. 402 (segunda parte): Bajo sanción de inadmisiblidad deberá:


1) Constituir domicilio.
2) Acompañar copia simple, suscripta por el letrado del recurrente, bajo la responsabilidad del art. 90, de
LA

la resolución recurrida, de la interposición del recurso y en su caso de la contestación, de la denegación,


y en los supuestos previstos en los incisos 3) y 4) del art. 383, de los precedentes contradictorios, si
correspondiere.
3) Indicar, bajo la misma responsabilidad, las fechas en que quedó notificada la resolución recurrida, en
que se interpuso el recurso, y en que quedó notificada la resolución denegatoria.
FI

Podrá también agregar copia, en la misma forma, de las constancias del expediente que estime pertinentes.

PROCEDIMIENTO:

ARTÍCULO 403.- Presentado el recurso en debida forma, el superior resolverá en el plazo de diez días,


previa orden al inferior para que informe los motivos de la denegación si no estuvieren expresados en la
resolución, o para que los amplíe, dentro del plazo de cinco días.
Podrá también pedir informes sobre cualquier otra circunstancia pertinente y, excepcionalmente, requerir
los autos principales por un plazo no mayor de cinco días.
Decisión

ARTÍCULO 404.- El tribunal deberá tener en cuenta las causales de inadmisibilidad previstas en el art.
355, primer párrafo.
ARTÍCULO 405.- Rechazado el recurso directo, se notificará la resolución y se remitirán las actuaciones
al inferior para ser agregadas al principal.

Admisión de la apelación

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ARTÍCULO 406.- Si se hiciere lugar al recurso y se tratare de apelación, el superior ordenará la elevación
del expediente en la misma resolución. El inferior remitirá los autos previa notificación al apelado y
emplazamiento previsto en el art. 367, si correspondiere.
Será aplicable lo dispuesto por el art. 369.

ARTÍCULO 407.- Cuando se hiciere lugar al recurso y se tratare de casación o inconstitucionalidad, el


superior resolverá sobre el fondo, a cuyo efecto podrá requerir las actuaciones necesarias.
En el supuesto del último párrafo del art. 386 se remitirán las actuaciones del recurso directo al inferior
para la correspondiente tramitación.

En el supuesto del art. 386 CPCC, estos es cuando el inferior haya rechazado in limine litis (sin tramitación

OM
previa) el recurso de casación por considerarlo manifiestamente inadmisible; en caso de prosperar el recurso
directo, y considerar el superior que el recurso fue mal denegado, deberá remitir las actuaciones del recurso
directo al inferior para la correspondiente tramitación.

.C
DD
LA
FI


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BOLILLA N° 12
RECURSO EXTRAORDINRIOS
RECURSO DE CASACIÓN
La Casación es un recurso extraordinario establecido por la ley para atacar sentencias definitivas o
autos equiparables a tales dictados por la Cámara de Apelaciones, cuando en tales resoluciones se
verifiquen los vicios que la ley establece como motivos de tal impugnación.
MOTIVOS

CÓRDOBA
ARTICULO 383.- El recurso de casación procederá por los siguientes motivos:
1) Que la decisión se hubiere dictado violando los principios de congruencia o de fundamentación lógica y

OM
legal, o que se hubiere dictado con violación de las formas y solemnidades prescriptas para el
procedimiento o la sentencia. No procederá si el recurrente hubiere concurrido a producirla, aceptado los
actos nulos, o que éstos, no obstante la irregularidad, hubieren logrado la finalidad a que estaban
destinados; o no resultare afectada la defensa en juicio.
2) Que se hubiere violado la cosa juzgada.
3) Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha, dentro de los cinco
años anteriores a la resolución recurrida, por el propio tribunal de la causa, por el Tribunal Superior de

.C
Justicia, un tribunal de apelación en lo civil y comercial, u otro tribunal de apelación o de instancia única,
de esta Provincia. Si el fallo contradictorio proviniere de otra sala del Tribunal Superior de Justicia, o de
un tribunal de otro fuero, el tribunal de casación se integrará con la Sala Civil y con la sala que
corresponda, del Tribunal Superior de Justicia.
DD
4) Que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el Tribunal Superior de Justicia en
ocasión de un recurso fundado en el inciso precedente.

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS MOTIVOS


LA

1) Que la decisión se hubiere dictado violando los principios de congruencia


De acuerdo con el Art. 330 del CPCC la sentencia debe dictarse respetando el principio de congruencia, el
cual se enuncia como la correspondencia que hay entre aquella y las pretensiones de las partes. De este
modo se evita arbitrariedades y se otorga seguridad a las partes para defenderse.
De este modo podemos decir que las pretensiones tienen elementos: objetivos, subjetivos o causales. Hay
FI

incongruencia subjetiva cuando el decisorio condena a personas que no fueron demandadas, o será causal
si se cambia la causa, ej.: se solicitó desalojo por falta de pago, el juez dicta el desalojo por intrusión.
Y será incongruencia objetiva si se dicta un fallo: a) Fallo ultra petita: el decisorio excede el contenido de
la pretensión, el exceso es cuantitativo. Ej.: se condena a pagar una suma mayor a la solicitada. b) Fallo
citra petita: el decisorio omite alguna de las pretensiones de las partes. Ej.: el actor solicitó una sanción a la


contraria por la inconducta procesal y el juez no se expide al respecto. c) Fallo extra petita: el decisorio
contiene cuestiones o materias que han sido extrañas a las propuestas por las partes, cualitativamente. Ej.:
Se condena a abonar daños y perjuicios por incumplimiento contractual cuando en la demanda solo se pidió
su resolución.

2) Que la decisión se hubiere dictado violando la fundamentación lógica y legal


La exigencia de fundamentar las sentencias tiene por objeto que el justiciable pueda conocer cuáles han sido
las razones en las que el tribunal ha asentado su conclusión y cuál ha sido el camino que lo llevó a tomar
esa decisión, y de esa forma mostrar su razonamiento. Es decir que se intenta evitar la arbitrariedad de las
sentencias.
Primero es importante enumerar los principios de la lógica y del sistema de la sana crítica racional: principio
de identidad, De razón suficiente, de no contradicción y de tercero excluido.

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Segundo, En cuanto a la fundamentación legal podemos decir que es cuando la decisión se basa en: leyes,
jurisprudencia, doctrina, costumbre.
Habrá inobservancia de fundamentación lógica y legal cuando haya: a) Falta de motivación: la sentencia
no brinda fundamentación sobre la decisión que pronuncia en relación a algún rubro de lo sometido a
estudio. b) Defectuosa motivación: dentro de esta clasificación podemos encontrar una 1) motivación
aparente cuando aparentemente está motivada, pero cuando se procura desentrañar se advierte que la
motivación es una ficción, y contiene sólo afirmaciones dogmáticas. Ej.: “la cosa riesgosa existe porque
todos la reconocen: la partes”. También puede tratarse de una 2) motivación insuficiente cuando las
sentencias violen el principio de razón suficiente lógico, que se daría en los casos en los cuales el tribunal
no brinda las razones por las que infiere de una premisa una determinada conclusión; o cuando se omite un
elemento probatorio de importancia para la resolución. 3) motivación defectuosa propiamente dicha se da

OM
cuando se viola los principios lógicos sobre todo el de no contradicción y las reglas de la experiencia. Se
violará el principio de no contradicción cuando haya contradicción entre dos argumentos principales de la
sentencia “nada puede ser y no ser al mismo tiempo”. Mientras que las reglas de la experiencia se violan
cuando no tenemos en cuenta el conocimiento de la generalidad de las personas de nivel medio de cultura,
no de quienes tengan conocimientos específicos en la materia que se trate.

3) Que la decisión se hubiere dictado violando las formas y solemnidades prescriptas para el

.C
procedimiento o la sentencia.
a) Violación de las formas y solemnidades del procedimiento: La garantía constitucional del debido
proceso requiere el cumplimiento estricto de las formas establecidas por la ley para que se arribe a una
sentencia válida y eficaz. En este caso el tribunal va a controlar la conducta desplegada por las partes y por
DD
el juez en el proceso, a fin de determinar si ha sido realizada en concordancia con las reglas del derecho
procesal.
Los errores que constituyen violación a las formas prescriptas para el procedimiento obligan a reponer el
proceso al estadio en el que se cometió la falta. (Reenvío obligatorio) En cambio, los errores que cometidos
en la sentencia misma, pronunciada tras un procedimiento válido, el tribunal de casación puede corregirlo
LA

(reenvío facultativo).
Para consignar recurso de casación es necesario que se haya dado un quebrantamiento en las formas
prescriptas para el procedimiento; (ej.: tiempo, modo) dejando a salvo aquellas que sean facultativas.
A su vez, es importante destacar que no va a proceder en los casos en que el recurrente haya contribuido a
violentar las formas y solemnidades del proceso. Tampoco procederá cuando se haya convalidado una
FI

nulidad o cuando se haya cumplido con la finalidad del acto procesal en cuestión.
b) Violación a las formas y solemnidades para el dictado de la sentencia: teniendo en cuenta que hay
formalidades intrínsecas y extrínsecas para el dictado de sentencias. Podemos decir que cuando no se
observe alguna de estas formalidades se puede interponer el recurso; ej.: falta de la firma del juez, o falta de
correspondencia entre los considerandos.


4) Que se hubiere violado la cosa juzgada.


La cosa juzgada produce la inmutabilidad de los efectos de la sentencia, por lo que ningún órgano
jurisdiccional podrá alterar los términos del pronunciamiento que se encuentre revestido de tal autoridad.
La Cámara viola la cosa juzgada cuando vuelve a decidir sobre una cuestión ya resuelta en ese juicio u otro.

5) Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha, dentro de
los cinco años anteriores a la resolución recurrida.
Una de las finalidades de esta causal es que se mantenga la uniformidad de la jurisprudencia. Y que se eviten
resoluciones contradictorias.
Es necesario para que se de esta causal, que los pronunciamientos hayan sido contradictorios en la distinta
interpretación de la ley. A su vez es necesario que los pronunciamientos sean emitidos por los Tribunales
que menciona la norma, no lo sería los casos de jueces de primera instancia.

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6) Que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el Tribunal Superior de
Justicia en ocasión de un recurso fundado en el inciso precedente.
Este motivo solo es admisible si el fallo contradictorio ha sido dictado por el Tribunal Superior de Justicia
actuando como juez de Casación, no por la Corte, siempre que su finalidad haya sido la de lograr la
uniformidad de las cámaras. Y no se pone como límite temporal los cinco años ni ningún plazo.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

ARTICULO 384.- EL recurso de casación podrá interponerse contra las sentencias definitivas, los autos
que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen irreparable, dictados

OM
por la Cámara.

1) Sentencias definitivas
El carácter definitivo está relacionado con la posibilidad o no de subsanar el agravio que se endilga por otra
vía procesal. Si tiene otra vía no será procedente.
Es decir que son impugnables aquellas resoluciones que tienen eficacia suficiente para hacer cosa juzgada
material sobre el derecho de los litigantes que es objeto del juicio. Es decir aquellas que concluyan el pleito

.C
haciendo imposible su continuación, aunque hubiera recaído en un incidente.
Será procedente contra las Sentencias de los árbitros en las condiciones del Art. 646.
Son sentencias no definitivas aquellas que no obstan la posibilidad de promover otro juicio sobre el mismo
objeto
DD
2) Autos equiparables a la sentencia definitiva
Se refiere a aquellos que hagan imposible su continuación o causen un gravamen irreparable. Generalmente
son dictados en incidentes.
LA

Auto que cause un gravamen irreparable


Se refiere a un gravamen que sea imposible o de insuficiente reparación ulterior. Cuando el gravamen sea
de tal magnitud que no pueda ser reparado por un hipotético fallo en su favor.
Ej.: sentencia que declara la perención en segunda instancia.
FI

INTERPOSICIÓN
ARTÍCULO 385.- El recurso se interpondrá por escrito, dentro de los quince días de notificada la
sentencia, ante el tribunal que la hubiere dictado, y, bajo sanción de inadmisibilidad, contendrá:
1) El motivo en que se basa y los argumentos sustentadores de cada motivo.
2) La aplicación e interpretación de derecho pretendida, enl os casos de los incisos 3) y 4) del art. 383.


3) La constitución de domicilio, dentro del radio de la ciudad de Córdoba, si el tribunal tuviere su asiento
en otro lugar.
En los supuestos del art. 383 incisos 3) y 4), se deberá acompañar copia de la resolución de la que surge
la contradicción, suscripta por el letrado actuante con los requisitos previstos por el art. 90, segundo
párrafo, o citar con precisión la publicación especializada de amplia difusión en la Provincia, donde fue
íntegramente reproducida.
No es necesario demostrar que el precedente se encuentra firme.
1) POR ESCRITO.

2) PLAZO: DENTRO DE LOS 15 DÍAS de notificada la Sentencia. Es un plazo fatal.

3) TRIBUNAL: ante el mismo que dictó la resolución, que tendrá a su cargo la sustanciación y el
examen de admisibilidad del recurso.

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4) INDICACIÓN DEL MOTIVO Y ARGUMENTOS. Se debe indicar el motivo, pero por el principio
iura novit curia el Tribunal puede salvar la equivocación respecto a la causal si es que hubo (Ej.: el
recurrente indicó que se trataba de la causal del inc.2 y era el inc.4), siempre que se trate del mismo
recurso. En cuanto a los argumentos debe ser realizada por el impugnante y va a consistir en una
crítica razonada y precisa del resolutorio que causa el agravio.

5) APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. El recurrente es quien debe detallarlo,


explicitando de tal modo la solución que debe suministrarse al caso. Para esto acompañará copia de
la resolución de la que surge la contradicción y debe copiar expresamente la parte de donde surge
esta contradicción.

OM
CONCESIÓN

ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA
En cuanto al control de admisibilidad, primero se va a verificar que se haya cumplimentado con el Art. 385
del CPCC. y los requisitos formales.
Mientras que la procedencia hace referencia a la fundabilidad del recurso y son las que determinan quien

autorizado)
.C
tiene razón en definitiva. (Ej.: legitimación para recurrir, y la existencia de algún motivo legalmente

Este doble control es realizado por el Tribunal que dictó el fallo y si resulta concedido, el TSJ realizará un
nuevo juicio de admisibilidad.
DD
OPORTUNIDADES DEL JUICIO DE ADMISIBILIDAD
Rechazo In Limine:
El Tribunal que dictó la sentencia tiene la potestad de admitir el recurso o de rechazar el recurso cuando
padezca de una inadmisibilidad manifiesta, notoria, o evidente. Y en ese caso habrá un rechazo in limine.
LA

Todo esto, es para no lesionar el derecho de defensa.


Sustanciación:
Una vez presentado el recurso, la Cámara le correrá traslado a la contraparte por el plazo de 15 días para
que conteste, éste deberá constituir domicilio y no podrá adherirse.
Una vez cumplido el plazo el Tribunal a quo dictará decreto de autos.
FI

RESOLUCIÓN – Trámite ante el TSJ.


La Cámara deberá remitir el expediente ante el TSJ para que prosiga el trámite. Este último lo recibirá y
dictará decreto de autos y procede a emitir el pronunciamiento.
Para esto primero hará un nuevo procedimiento de admisibilidad, enfocándose en los requisitos de


procedencia.

EFECTOS SUSPENSIVO
Por lo tanto no puede ejecutarse la sentencia impugnada mientras no se resuelva. EXCEPCIONES:
• 1) Cuando se trate de los supuestos del Art. 383 inc. 3 y 4, y el fallo impugnado no fuera definitivo.
• 2) Cuando la sentencia recurrida condene al pago de una suma de dinero y se ofrezca caución
suficiente.

CASACIÓN CON REENVÍO.


La resolución que dicte el TSJ puede admitir o rechazar el recurso de casación. El rechazo produce la
confirmación del decisorio atacado, quedándole al recurrente interponer el Recurso Federal.

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Por el contrario, si lo admite produce la revocación de la resolución recurrida y se produce el reenvío de la


causa a otro juez para que decida nuevamente. Esto se da en los casos de casación por nulidad en el
procedimiento.
ARTÍCULO 389.- Si se declarase nulo el procedimiento se remitirán los autos al tribunal que corresponda
para que la causa sea nuevamente tramitada y juzgada.

Reenvío Facultativo:
ARTÍCULO 390.- En los demás supuestos en que se acogiere el recurso se harán las declaraciones
correspondientes y se dispondrá el reenvío de la causa al tribunal que deba entender en el nuevo
juzgamiento conforme a la doctrina sentada o, si lo estimare procedente, el Tribunal superior de Justicia
decidirá el punto discutido con arreglo a derecho.

OM
Al determinar la nulidad del procedimiento, impone el reenvío. Mientras que cuando el TSJ decide resolver
se dice que no hay reenvío. Salvo lo dispuesto por el Art. 389, el TSJ cuenta con dos alternativas: a) revocar
el fallo y resolver sin reenvío el fondo de la cuestión. b) casar la sentencia, haciendo las aclaraciones
correspondientes y disponer el reenvío.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Puede ser llevado a cabo de forma DIRECTA u originaria, a través de la acción declarativa de

.C
inconstitucionalidad (Art. 165 inc. 1 – a de la Constitución Provincial) que tiene una finalidad preventiva,
o de forma INDIRECTA, reclamando la efectivización de tal control en el marco de un proceso judicial.
Nos vamos a detener en este segundo supuesto, y decimos que la cuestión constitucional va injertada en una
controversia en la que el derecho de la parte ha sido afectado por una violación ya consumada y el proceso
DD
sirve para restablecer la vigencia del orden jurídico alterado. Es una herramienta idónea cuando los derechos
se han visto conculcados por una sentencia que se ha pronunciado sobre la validez de una ley, decreto, como
contrario a la Constitución.
Podemos diferenciarla con el Recurso de Casación, en que éste se da cuando estamos en presencia de un
vicio en infracción a la ley por lo tanto se trata de un error del juez, mientras que el Recurso de
LA

Inconstitucionalidad estamos en presencia de la violación a la Constitución y el error es del legislador,


porque dicto una norma inconstitucional.
Ahora bien, durante la historia ha habido muchos criterios respecto a la facultad del TSJ para el
conocimiento de estas cuestiones. Primeramente, existía un criterio de carácter restringido que el TSJ solo
efectuaba un control de constitucionalidad de cuestiones reservadas a la autonomía provincial, derivando a
FI

la Corte Suprema de Justicia el control de constitucionalidad federal.


Luego de dos importantes fallos se sentaron los siguientes criterios. En el fallo “Strada” la Corte estableció
los alcances del TSJ. Y además expresó que todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden
interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas que le corresponden, además de
las causas regidas por normas locales. Esta interpretación fue ratificada en el fallo “Di Mascio” donde dijo


que la intervención del TSJ es necesaria en virtud del art. 31 de la CN. de modo que la Legislatura Provincial
y los jueces no pueden vedar el acceso a aquél órgano en tales supuestos.
Ahora el TSJ conoce de las controversias sustentadas en las normas de la Constitución Provincial, y
en preceptos de la Constitución Nacional.

MOTIVOS Y OPORTUNIDAD

Procedencia
ARTÍCULO 391.- El recurso de inconstitucionalidad procederá por los siguientes motivos:
1) Cuando en el proceso se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo
la pretensión de ser contrarios a la Constitución.

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2) Cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución y


la decisión haya sido contraria a la validez del título, derecho, garantía o exención que sea materia del
caso y que se funde en esa cláusula.

En este último supuesto cuando hablamos de inteligencia debe ser entendido como la “primacía con respecto
a otras normas provinciales o actos particulares, de autoridades de los cuales pudiera resultar la negación o
el entorpecimiento al título, garantía, derecho que se cuestiona.” En este caso la norma habilita el recurso
cuando se desconoce en el pleito un derecho, garantías, etc. A raíz del alcance que se le ha asignado a la
norma constitucional que lo ampara.

Por otro lado, el planteamiento debe ser OPORTUNO. Debe proponerse la cuestión tan pronto como se

OM
tenga conocimiento efectivo de que ella es susceptible de ser aplicada en el caso concreto. Es decir, en la
primera oportunidad que se tenga. Por eso, la actitud negligente del impugnante importa la aceptación de la
norma cuestionada.

Resoluciones recurribles
ARTÍCULO 392.- El recurso de inconstitucionalidad procederá contra las resoluciones de la Cámara a
que hace referencia el primer párrafo del art. 384 con la limitación establecida en la última parte del mismo
artículo.
Trámite
.C
ARTÍCULO 393.- El recurso se sustanciará por el trámite previsto para el de casación. Cuando fuese
concedido, se elevarán los autos al Tribunal Superior de Justicia quien resolverá, previa vista al fiscal
DD
general por el plazo de diez días, en la forma establecida en los artículos 377, 379, 380, 381 y 382.

Es importante hacer unas aclaraciones respecto a éste recurso en particular, entre esas decimos: 1) Plazo
que la ley establece, 2) Estar suficientemente motivado.
En cuanto al primero podemos decir que el plazo para interponer el recurso es de 15 días contados desde la
LA

notificación de la sentencia de la Cámara.


Este tribunal lo que deberá examinar será si se ha planteado y resuelto una cuestión constitucional y si ha
sido oportuna. Si carece de alguno de estos requisitos podrá ser rechazado in limine.
Respecto al segundo requisito, podemos afirmar que la autosuficiencia del recurso requiere que el escrito
demuestre la presencia de la cuestión constitucional, cuya solución no se ha logrado satisfacer.
FI

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL




La supremacía constitucional consagrada en el art. 31 C.N. es un principio fundamental del estado de


derecho que impone otorgar a la Constitución una categoría de Ley Fundamental a la cual se deben adecuar
las leyes y demás actos estatales. Dentro de los medios diseñados para asegurar el control de
constitucionalidad de las leyes se halla, el Recurso extraordinario Federal.
El control de constitucionalidad a nivel federal tiene como característica que es jurisdiccional difuso, es
decir que todo Tribunal de Justicia tiene competencia para ejercer dicho control. El cual debe ser concretado
en el marco de una causa judicial, por pedido de parte interesada y ante la existencia de un gravamen,
teniendo la declaración jurisdiccional efectos de inaplicabilidad de la ley en esa causa judicial.
Resulta necesario puntualizar que el Recurso Extraordinario Federal, tal como lo expresa su título está
concebido para permitir un acceso restringido o limitado a la Corte Suprema.
El Recurso Extraordinario está regulado en los arts. 14, 15 y 16 de la Ley 48.

Fines del Recurso Extraordinario Federal:

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Tutelar la primacía del derecho federal respecto de las sentencias provinciales


Proteger la supremacía de la Constitución y del resto del derecho federal
Uniformar la aplicación del derecho federal (casación federal)
Dejar sin efecto sentencias arbitrarias
Admitir recursos extraordinario cuando están en juego problemas de gravedad institucional.

LEY 48
Art. 14. – Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la
jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas
por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:

OM
1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de
una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la
pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión
haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.
3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una
comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la

.C
validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.
De la lectura de los tres incisos se advierte que se trata, en diferentes supuestos, de una misma cuestión: de
que por este medio la validez o la no aplicación, o el quebrantamiento de normas con relación a los principios
supremos emanados de la Constitución Nacional, o de las leyes federales que en su consecuencia se dicten,
DD
o de decisiones de las autoridades nacionales. La finalidad del recurso es mantener la supremacía del orden
constitucional.
Art. 15. – Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la
queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo, que su fundamento aparezca de los autos y tenga una
resolución directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, Tratados
LA

o comisiones en disputa, quedando entendido, que la interpretación o aplicaciones que los tribunales de
provincia hicieren de los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por
el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución.
Art. 16. – En los recursos que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará
una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien
FI

resolverá sobre el fondo, y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez
devuelta por idéntica razón.
Si bien la ley habla de “apelación” el recurso ha sido comúnmente denominado como “Recurso
Extraordinario Federal”.
Por ley 4055 se admite está vía recursiva extraordinaria frente al dictado de sentencias de la Justicia Federal.


Art. 6.-La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas
pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación, por los Tribunales Superiores de Provincia y por los
Tribunales Superiores Militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la Ley N° 48 de 14 de
Septiembre de 1863.

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO


REQUISITOS COMUNES: se trata de requisitos que deben existir para la procedencia , en general, de
cualquier recurso judicial, no obstante presentan modalidades que responden a características específicas
del recurso extraordinario.
1. Intervención anterior de un tribunal de Justicia: procede respecto de aquellas resoluciones de los
tribunales de Justicia, carácter atribuible a los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de las
provincias, y de las decisiones de los organismos administrativos dotados por la ley de facultades
jurisdiccionales, no revisables por vía de acción o recurso.

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En principio, debe haber existido una actuación previa de un tribunal de justicia. Es decir, que la sentencia
que se impugna debe emanar de un órgano del Poder Judicial, se nacional o provincial. Excepcionalmente,
puede proceder contra una resolución dictada por un funcionario administrativo, en aquellos casos en que
desempeñe una función de naturaleza judicial. Quedan excluidas las resoluciones dictadas por los
tribunales arbitrales, cuando esa jurisdicción ha sido libremente pactada por las partes.
2. Existencia de un juicio o proceso: la sentencia impugnada debe haber sido dictada como
culminación de un juicio o proceso. Constituyen juicio según Imaz y Rey:
a. El juicio ordinario
b. El juicio ejecutivo o apremio
c. Otros procedimientos especiales (alimentos, carta de ciudadanía, etc.)
d. Juicios universales

OM
e. Juicios correccionales y los criminales
f. Juicios contencioso-administrativos.
3. Existencia de una cuestión justiciable: se requiere la existencia de un caso concreto, hechos reales,
es decir resolver colisiones efectivas de derechos y no hacer declaraciones generales y abstractas de
derecho. Quedan así excluidas cuestiones cuya decisión corresponde a otros poderes del estado (celebrar
tratados de límites, fijar el valor de la moneda, etc.), las consultas, las resoluciones normativas de carácter
general y el análisis de cuestiones académicas o abstractas.

.C
4. Existencia de un gravamen: la sentencia que se impugna debe causar gravamen al apelante, lo que
significa que el recurrente debe tener un interés personal y directo, el cual debe ser cierto y actual, no
siendo suficiente la alegación de un perjuicio hipotético o potencial.
5. Subsistencia de todos los requisitos al momento de fallar: todos estos recaudos (en particular el
DD
gravamen o perjuicio) deben persistir al momento en que la Corte debe dictar sentencia, de lo contrario,
se caería en lo que se ha definido como “actuación inoficiosa”. El fundamento está dado en la necesidad
que los pronunciamientos de la Corte resuelvan el conflicto de acuerdo a la situación existente al momento
del dictado de la sentencia.
REQUISITOS PROPIOS:
LA

1. Existencia de cuestión federal: se considera cuestión federal a aquella cuestión de derecho en que,
directa o indirectamente, está comprometida la supremacía de la C.N. (sea en su interpretación, sea en su
supremacía). Como principio, se trata de cuestiones de derecho. Excepcionalmente, puede entrarse en el
análisis de los hechos de la causa, cuando éstos están íntimamente vinculados a la cuestión federal y la
misma no puede ser resuelta en forma independiente.
FI

2. El recurso debe estar interpuesto contra una sentencia definitiva: art. 14 de la ley 48 y art. 6 de
la ley 4055. Sentencia definitiva es aquella resolución judicial, que puede ser una sentencia en sentido
formal o una resolución anterior o posterior de la sentencia formal, que tenga la virtualidad jurídica de
producir alguno de los siguientes efectos:
 poner fin al pleito


 impedir su continuidad
 privar al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos
 impedir el replanteo de la cuestión en otro juicio
 causar un gravamen de 1) imposible 2) insuficiente o 3) tardía reparación ulterior
3. Dicha sentencia debe haber sido dictada por el Superior Tribunal de la causa: es decir aquel
que dentro de la respectiva jurisdicción procesal se encuentra habilitado para decidir en último término
sobre la materia que suscita la cuestión federal.
4. Resolución contraria al derecho federal invocado: significa que en el pleito se haya debatido una
cuestión federal, y que la decisión haya sido contraria al derecho fundado en la Constitución, tratado o ley
nacional invocados.
5. Relación directa e inmediata de la cuestión federal con la cuestión debatida: la cuestión federal
planteada debe tener entidad jurídica suficiente a los fines de modificar la sentencia recurrida. Art. 15 ley
48. La exigencia de relación directa e inmediata de la cuestión federal implica que su resolución debe

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resultar decisiva para la admisión o rechazo, de todos o de parte, de los rubros o cuestiones pretendidas en
la acción. Corresponde al recurrente, demostrar claramente la relación existente entre la materia del juicio
y la cuestión federal invocada.
REQUISITOS FORMALES:
1. Introducción de la cuestión federal: está dada por la necesidad de brindar la oportunidad a los
jueces de la causa de expedirse sobre la cuestión federal en debate. El momento de la introducción es en
la primera oportunidad procesal posible y previsible en el curso del procedimiento. En general será al
interponer la demanda o al contestar la demanda. Si la cuestión federal surgiera en el trámite del juicio,
deberá plantearse en la primera oportunidad procesal valida.
La forma de la introducción de la cuestión federal no tiene fórmulas sacramentales, sino que se requiere
que a misma sea de manera inequívoca, explícita y concreta, aclarando en qué consiste con toda precisión,

OM
con cita o identificación de las cláusulas constitucionales en juego.
2. Mantenimiento de la cuestión federal: luego de introducida la cuestión federal debe ser mantenida
en todas la instancias, en todas las oportunidades posibles luego del planteo. La cuestión federal debe
mantenerse en todas las instancias del proceso, porque de lo contrario se ha interpretado como
desistimiento de la misma o consentimiento tácito a una decisión adversa al planteamiento.
3. Autonomía del recurso: el escrito del recurso extraordinario no tiene establecida fórmulas
sacramentales pero debe necesariamente cumplimentar con determinados recaudos para ser admitido, a

.C
saber: escrito, autónomo, incondicionado, fijación de domicilio.
Debe ser interpuesto por escrito ante el juez, tribunal que dictó la resolución que lo motiva, dentro del
plazo de diez días contados desde la notificación. El plazo de presentación reviste carácter perentorio y no
se interrumpe ni suspende por la deducción de otros recursos declarados inadmisibles.
DD
El carácter de autónomo del escrito del recurso extraordinario significa que debe bastarse a sí mismo, sin
efectuar remisiones a otros escritos u otras constancias del juicio. Tres pautas necesarias:
a. Debe contener un relato de los hechos relevantes de la causa
b. Debe efectuar mención precisa de las cuestiones federales en debate y de su vinculación con el
resultado de la causa
LA

c. Debe efectuar una crítica concreta y razonada de todos los argumentos utilizados en la sentencia
cuestionada.
Debe ser interpuesto en forma incondicional. Resulta necesario además fijar domicilio legal, en la Capital
Federal, dentro del radio admitido a tal fin por la Corte Suprema
Finalmente en el escrito del recurso extraordinario se deberá justificar: personería del apelante; existencia
FI

de interés jurídico concreto en el mismo; oportuna introducción de la cuestión federal; mantenimiento de la


misma en todas la instancias; que se esté impugnando una sentencia definitiva emitida por el superior
tribunal de la causa; cumplimiento de los plazos procesales.

Fundamento:


El Recurso Extraordinario por sentencia arbitraria reconoce como fundamentos constitucionales:


1. La garantía de la propiedad. Atento a disponer el art. 17 de la C.N., que ningún habitante de la Nación
podrá ser privado de su propiedad sin una sentencia fundada en ley, se ha decidido que no se cumple
con este requisito si la supuesta “sentencia” está simplemente fundada en la voluntad del juez.
2. Adecuado servicio de administración de justicia.
3. Garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.)

TRÁMITE
El procedimiento para la concesión del REF difiere según se atienda la admisibilidad (formal) o la
procedencia (mérito sobre el fondo).
El trámite del REF se rige en cuanto tiempos y formas por las disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (arts. 256 al 258; 280, 281, 282 y 285).

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La tramitación del REF puede ser, teniendo en cuenta para ello los órganos jurisdiccionales que intervienen,
en dos etapas, a saber:
1. Ante el tribunal superior de la causa, y
2. Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CAUSA

INTERPOSICIÓN
DEL REF

OM
FORMA La presentación del escrito del REF debe ser realizada ante el tribunal o juez que
dictó la sentencia. Debe ser presentado por escrito siguiendo las indicaciones
establecidas por la acordada 04/07 de la CSJN. Estas exigencias que se fijan deben
ser cumplidas bajo pena de inadmisibilidad. La fundamentación debe ser
autónoma, es decir, bastarse a sí mismo, lo que implica una reseña de los hechos y
antecedentes de la causa hasta la sentencia que se recurre.

PLAZO
.CAdemás se debe proceder a la constitución de domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (art. 257 CPCCN)
El plazo para interponer el REF es de diez días hábiles desde la notificación de la
DD
resolución o sentencia del tribunal superior de la causa. El plazo es fatal y
perentorio y no se suspende por la interposición de recursos declarados
improcedentes.
EFECTOS Como regla no tiene efectos suspensivos. No obstante ello, la CSJN ha hecho
excepción diciendo que en tanto los jueces de la causa no se pronuncien sobre la
concesión o rechazo, el REF tendría efectos suspensivos.
LA

CONTENIDO Se debe señalar cuál es el daño directo, sufrido, y cómo resultaría satisfecho con
una resolución favorable. Se requiere demostrar y poner claramente de resalto la
incongruencia o irrazonabilidad de la sentencia que de mantenerse consagra una
solución injusta y disvaliosa.
FI

DECRETO O El Tribunal al recepcionar el REF puede dar traslado a las partes interesadas, que
RESOLUCION serán las que tengan intereses contrapuestos con el recurrente; o rechazarlo en


DE TRAMITE determinados casos. En el caso que el Tribunal disponga el traslado del REF, el
mismo se formalizará de manera personal o por cédula de notificación.
El tribunal puede disponer el rechazo del REF cuando el recurso fuera presentado
fuera de término. También cuando el recurso fuere presentado sin firma de letrado o
sin las copias de ley y no los supla dentro del pazo de intimación.

CONTESTACIÓN
DEL REF

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PRESENTACIÓN Ante el tribunal que dictó la sentencia


FORMA Escrito y sin fórmulas sacramentales, respetando la acordada 04/2007.
Constitución de domicilio en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PLAZO El término es de 10 días hábiles desde la notificación del REF. El mismo es fatal y
perentorio

RESOLUCION La resolución de concesión o denegación del REF resulta un trámite necesario para la
apertura de la jurisdicción de la Corte y por ello constituye una obligación del
DE
Tribunal proveer al respecto.
CONCESION O El tribunal debe emitir de manera expresa un primer juicio acerca de la admisibilidad

OM
formal del recurso extraordinario, a cuyo fin debe dictar una resolución fundada, en
DENEGACION
la cual se pueden dar alguna de las dos alternativas siguientes:
DEL REF 1. Concede el recurso extraordinario y procede a su elevación ante la CSJN.
2. Deniega el recurso extraordinario. En este caso el recurrente podrá interponer
recurso de queja ante la CSJN
Plazo: el superior tribunal de la causa debe proveer sobre la concesión o no del REF
en un plazo razonable, puesto que la demora indefinida importa la denegación

.C
implícita de aquel.
DD
ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RECURSO La Corte debe requerir dictamen del Procurador General de la Nación. Dicho
dictamen versará sobre si corresponde la cuestión a la competencia
EXTRAORDINARIO
extraordinaria de la CSJN.
LA

CONCEDIDO Evacuado el dictado la Corte procederá a dictar sentencia en donde procederá a


analizar, primero, la admisibilidad formal y después la admisibilidad sustancial
o procedencia del recurso.
En la resolución de la Corte se podrán dar las siguientes posibilidades:
1. Rechazar el recurso por resultar inadmisible formalmente, procediendo
a remitir el expediente al Tribunal de Origen.
FI

2. Admitir formalmente el REF y rechazarlo sustancialmente


confirmando la sentencia apelada extraordinariamente, devolviendo al
tribunal de origen.
3. Admitir el recurso y revocar la sentencia.


4. El rechazo del REF por aplicación del art. 280 del CPCCN
La sentencia de la Corte no es susceptible de recurso alguno. Ello es así en
función del carácter definitivo que tiene el fallo dictado dentro del marco del
recurso extraordinario del art. 14 ley 48; como así también por la calidad de
órgano máximo del Poder Judicial de la Nación que tiene asignada
institucionalmente la CSJN.

QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSOS ANTE LA CORTE SUPREMA - CPCC


NACIÓN
Art. 282. - Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir
directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene
la remisión del expediente.

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El plazo para interponer la queja será de CINCO (5) días, con la ampliación que corresponda por
razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.(1 DÍA POR CADA 200 KM)

DEPOSITO
Art. 286. - Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por
denegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de
PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales.
No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las
disposiciones de las leyes nacionales respectivas.
Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al recurrente que
deberá integrarlo en el término de CINCO (5) días. El auto que así lo ordene se notificará

OM
personalmente o por cédula

EN CASO DE
QUEJA
PROCEDE
.C
Cuando el superior tribunal de la causa deniega el REF, el recurrente podrá ocurrir
DD
directamente en queja ante la CSJN. El recurso de Queja es la vía procesal idónea
para cuestionar válidamente los fundamentos del Auto denegatorio del REF por ante
la CSJN.
PLAZO El término para presentar la queja es de 5 días con la ampliación que corresponda por
razón de la distancia. El plazo para la interposición del recurso de queja por recurso
extraordinario denegado es de carácter fatal y perentorio. No inciden los feriados
LA

locales, sólo los nacionales. Se admite el plazo de gracia de dos horas del día
siguiente al del vencimiento.
FORMA La queja debe presentarse por escrito y nuevamente, se requiere que la misma cuente
con fundamentación autónoma. Deberá efectuarse un relato sucinto de los hechos de
la causa, enunciar la cuestión federal involucrado en el caso y su vinculación con el
FI

resultado del pleito, así como la crítica razonada de la sentencia dictada y de los
argumentos en que se basó la denegación del recurso extraordinario.
Deberá además efectuarse un depósito en el Banco Nación a la orden de la Corte
Suprema de Justicia. Si el recurrente omitiere este depósito o lo hiciere con
posterioridad al plazo procederá la desestimación del recurso. Si lo hace en forma


insuficiente, se le hará saber que debe integrarlo en el plazo de cinco días.


EFECTOS La sola interposición del recurso de queja no suspenderá el curso del proceso, lo cual
recién ocurrirá al momento de ser admitida la queja. Existen excepciones en donde la
sola interposición del recurso se decreta la suspensión del curso del proceso. Cuando
median “circunstancias excepcionales”, “razones excepcionales limitadas a los
supuestos de interés público”, “estén en juego cuetsiones d einterés público”,
“razones de orden institucional o de interés público”, hipótesis que deben ser
probadas por quien las invoca.
RESOLUCIÓN Recibida la queja y verificados los requisitos procesales, corresponda se disponga
una vista al Procurador General de la Nación para que se expida, mediante dictamen
DE LA CORTE
fundado, sobre la competencia de la Corte para entender en el recurso planteado.
Las alternativas son:
1. Rechazar la queja:

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a. Con fundamentos y
b. Por aplicación del art. 280 del CPCCN
Ene l caso de disponer el rechazo de la Queja por aplicación del art. 280 CPCCN, se
podrá omitir la vista al Procurador General.
2. Admitir la Queja y dar tratamiento al REF en cuyo caso puede:
a. Hacer lugar al REF y revocar la sentencia
 Y mandar a dictar nuevo fallo siguiendo lo resuelto por la sentencia de
la Corte
 Y resolver el fondo de la cuestión

ACCIÓN IMPUGNATIVA – Recurso de Revisión

OM
«Es el remedio procesal extraordinario encaminado a examinar de nuevo una sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, cuando se ha llegado a ella por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del
vencido, prescindiendo o incorporando nuevos elementos de prueba en el nuevo juicio»

- No es un recurso, es una DEMANDA DE IMPUGNACIÓN que contiene una pretensión de


invalidación contra la sentencia firme o pasada en autoridad de cosa juzgada.
- Regla general: COSA JUZGADA FORMAL (salvo esta ACCIÓN).
-

.C
Es un supuesto extraordinario.

PRESUPUESTOS:
DD
 RESOLUCIONES RECURRIBLES (sentencias definitivas, autos que pongan fin al proceso o hagan
imposible su continuación)
 No se presenta ante el Tribunal que dictó la Resolución sino ante el TSJ.
 Se presenta dentro de los 30 días desde que se tuvo conocimiento del motivo que justifica la revisión.
 Límite temporal: 5 AÑOS desde la fecha de la sentencia definitiva.
- Es un supuesto extraordinario.
LA

TRÁMITE:
 Debe acompañarse copia del fallo.
 Dentro de los 10 días de recibido el TSJ resolverá sobre su admisibilidad.
 Se sustanciará por el trámite del juicio ordinario.
FI

 No tiene efecto suspensivo, pero a petición del recurrente el TSJ podrá suspender la ejecución, previa
caución.

ARTÍCULO 395.- El recurso de revisión procederá por los siguientes motivos:


1) Cuando la sentencia haya recaído en virtud de documentos:


a) Que al tiempo de dictarse aquélla, ignorase una de las partes que estuvieran reconocidos o declarados
falsos.
b) Que se reconocieran o declarasen falsos después de la sentencia.
En ambos supuestos en fallo irrevocable.
2) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de testimonios declarados falsos en fallo posterior
irrevocable.
3) Cuando después de pronunciada la sentencia, se obtuviesen documentos decisivos ignorados hasta
entonces, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dictado
aquélla.
4) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación
fraudulenta.

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Resoluciones recurribles
ARTÍCULO 396.- El recurso procederá contra las sentencias definitivas o autos que pongan fin al proceso
o hagan imposible su continuación, con la limitación prevista en el tercer párrafo, del art. 384, cualquiera
sea la instancia en que hayan quedado firmes.

Interposición
ARTÍCULO 397.- El recurso se interpondrá por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia dentro de los
treinta días contados desde que se tuvo conocimiento de la falsedad o el fraude, o se obtuviesen los
documentos.
En ningún caso se admitirá el recurso pasados cinco años desde la fecha de la sentencia definitiva.

OM
Forma
ARTÍCULO 398.- En el escrito de interposición se deberá denunciar los domicilios constituido y real
actual del contrario, observándose en lo que fuera aplicable, lo dispuesto en el art. 385. Deberá
acompañarse copia del fallo que se impugne y, cuando corresponda, copia de la sentencia que declaró la
falsedad, el cohecho o la violencia en las condiciones del art. 385. En el supuesto previsto en el inc. 3) del
art. 395, se agregarán los documentos o, en su defecto, se indicrá en forma precisa donde se encuentran.

Admisibilidad

.C
ARTÍCULO 399.- Dentro de los diez días de interpuesto el recurso, el Tribunal Superior de Justicia
resolverá sobre su admisibilidad, pudiendo previamente requerir el expediente y los informes que estime
pertinentes. Si lo admite emplazará al recurrido, en ambos domicilios, para que comparezca ante él y
DD
constituya domicilio bajo apercibimiento de rebeldía.

Trámite
ARTÍCULO 400.- El recurso se sustanciará por el trámite del juicio ordinario. Será aplicable lo dispuesto
en los artículos 377, 379, 380, 381 y 382.
LA

Efectos
ARTÍCULO 401.- El recurso no tiene efecto suspensivo, pero a petición del recurrente, y en consideración
a las circunstancias del caso, el Tribunal Superior de Justicia podrá ordenar la suspensión de la ejecución,
previa caución, que a juicio del tribunal sea bastante para responder por las costas y por los daños y
FI

perjuicios que pudieren causarse al ejecutante si el recurso fuere rechazado.


Del ofrecimiento de caución se correrá vista a la contraparte.

RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY




No está previsto en el código procesal de Córdoba. Y estaba vigente en el orden nacional hasta que se
derogó en el año 2013 por la ley 26.853.
Es un recurso que se otorga contra las resoluciones dictadas por una sala de la Cámara de Apelaciones, que
contradiga la doctrina establecida por otra sala distinta de la Cámara, en los 10 años anteriores a la fecha
del fallo recurrido y por medio del cual el tribunal en pleno establece la doctrina aplicable.

Trámite:
Debidamente fundada dentro de los 10 días de notificada la sentencia, ante la misma sala que la pronunció.
De este escrito se la dará traslado a la contraria por el mismo plazo para que conteste.
El presidente de la Sala siguiente a la dicto el fallo es quien admitirá el recurso. Y si es admitido, tendrá
carácter suspensivo y será devuelto a la sala que dictó la resolución quien deberá organizar el Plenario dentro
de los 40 días siguientes. El plenario se hará con la presencia de todas las salas y se determinarán los votos.
Sentencia:

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Cuando la sentencia plenaria deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se pasarán las actuaciones a la
sala que resulte sorteada para que pronuncie una nueva sentencia.
Fallos plenarios: Obligatorios para la misma Cámara y para los jueces de primera Instancia.

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA N° 13
OTROS PROCESOS DE CONOCIMIENTO GENERAL

PROCESO SUMARIO Y SUMARÍSIMO

Por empezar cabe recordar que ambos tipos de procesos se enmarcan dentro de los “procesos de
conocimiento”. Este tipo de proceso es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a conseguir que
el Tribunal reciba la prueba y resuelva, mediante la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, los hechos
alegados por las partes. Se lo denomina “de conocimiento” justamente porque el juez conoce de fondo la
cuestión debatida.
Existen dos concepciones en base a la idea del proceso abreviado: una de ellas sostiene que se trata de un

OM
procedimiento declarativo de cognición plena encaminado a que el Tribunal dilucide y declare en una
sentencia el derecho que pretenden los sujetos que actúan en él. La otra concepción sostiene que en los
procesos abreviados el conocimiento del juez es limitado, la posibilidad de conocimiento es restringida. En
este último caso la resolución judicial no se emite sobre la base de una plena declaración de certeza, sino
sobre la base de una cognición sumaria, incompleta, en el estado de los autos, de la existencia de los hechos
puestos como fundamento del derecho afirmado que llevan a la convicción del juez acerca de la probable
existencia del derecho sustancial.

.C
Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de concepción adopta nuestra CPCC?
Nuestro código procesal de Córdoba prevé un procedimiento similar al juicio sumario previsto en el Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Adopta la concepción del “conocimiento pleno”; se trata
DD
de un procedimiento idóneo para obtener un pronunciamiento de una sentencia provista de autoridad de cosa
juzgada en sentido material, se hallan sujetos a un trámite que, en virtud de revelar una más acentuada
aplicación de los principios de concentración y celeridad, permite que concluyan dentro de un lapso inferior
al que normalmente insume el desenvolvimiento del proceso ordinario.
Nuestro código procesal de Córdoba sólo regula un procedimiento sumario declarativo que es el “juicio
LA

abreviado” (tanto general como especiales) y regulado en los arts. 507 a 516, inclusive. La diferencia con
el procedimiento del juicio ordinario es simplemente la “cuantía” de las pretensiones discutidas. El
legislador le concede un interés social menor a la cuantía que se discute en el proceso abreviado y también,
atiende a razones cualitativas que atienden a la naturaleza de las cuestiones a debatirse.
FI

RÉGIMEN LEGAL DEL JUICIO ABREVIADO EN CÓRDOBA

El art. 418 CPCC establece los supuestos por los cuales se sustanciará por juicio abreviado; a saber:
 Inc. 1: Toda demanda cuya cuantía no exceda de doscientos cincuenta (250) Jus;
En este inciso sólo se tiene en cuenta la entidad económica del reclamo contenido en el escrito de la


demanda. Algunos inconvenientes pueden suscitarse en relación a la determinación de la cuantía del litigio
para saber si debe sustanciarse por el trámite del juicio abreviado o por el del juicio ordinario. Por ejemplo
si en la demanda se reclama una cantidad de dinero pero se agrega la fórmula “con más sus intereses y
costas”, la doctrina se pregunta si deberían computarse y en cuyo caso qué tipo de tasa se aplicaría para los
intereses por ejemplo. Lo cierto es que, más allá de la discusión doctrinaria, en la práctica los tribunales
tienen en cuenta UNICAMENTE el monto del capital reclamado sin computarse los intereses. Y en relación
a las costas no se deben tener en cuenta para determinar la cuantía económica del proceso a sustanciarse, en
razón de tener una naturaleza estrictamente procesal, ya que nacen con el proceso mismo y no son
preexistentes a éste.
En caso de duda sobre la verdadera cuantía del litigio deberá sustanciarse el procedimiento por el trámite
del juicio ordinario, así lo establece el art. 420 CPCC:

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ARTÍCULO 420.- En caso de duda sobre el procedimiento que deba adoptarse, los tribunales procederán
por el más amplio.
La razón de este artículo es que el juicio ordinario es el que mejor garantiza el derecho de defensa en juicio
de las partes intervinientes.
También cabe tener presente el art. 421 CPCC que prescribe:

ARTÍCULO 421.- Cuando la cantidad objeto de la demanda forma parte de un crédito mayor que sea
contestado, se determinará por la importancia de éste el procedimiento a seguir.
Por último si se trata de acciones acumulables debemos estar a lo previsto en el art. 422 CPCC.

ARTÍCULO 422.- Si las acciones, los demandantes o demandados fueren varios, la cuantía del juicio se

OM
determinará por el importe total de la demanda, cualquiera que sea la naturaleza de la obligación.

 Inc. 2: la consignación de alquileres;


Procede cuando el locatario pretende abonar los alquileres por vía judicial por entender que concurre alguna
de los supuestos del art. 757 CC. Por ejemplo: el acreedor que no quiere recibir el pago, fuese incapaz para
ellos, estuviese ausente, etc.
La norma del Inc. 2 hace referencia a la consignación de alquileres y la doctrina se pregunta qué tipo de

.C
trámite se seguiría en el caso de “consignación” que no cancele una deuda por pago de alquileres. La
respuesta parecería ser la siguiente: si la cuantía de dicho pago por consignación es menor a 250 IUS, el
procedimiento de juicio abreviado, si fuese mayor a dicho monto, el procedimiento del juicio ordinario.
DD
 Inc. 3: la acción declarativa de certeza;
Se sustanciará por el trámite del juicio abreviado, la acción declarativa de certeza prevista en el art. 413: “El
que ostente un interés legítimo puede entablar acción a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre, que
le causa perjuicio sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, aún sin lesión
actual”.
LA

La acción declarativa de certeza es aquella que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de
certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La
característica fundamental de este tipo de pretensión es que la mera declaración resulta suficiente para
satisfacer el interés de quien las propone.
Las pretensiones declarativas pueden ser positivas o negativas: las primeras se basan en la afirmación de un
FI

efecto jurídico favorable al actor, por ejemplo: pretender liberarse del pago invocando la prescripción de la
obligación. Las segundas tratan, por ejemplo, de lograr la declaración de nulidad de un acto jurídico.
Los requisitos varían en el CPCC y en la NACION.

 Inc. 4: el pedido de alimentos y litis expensas;




Cabe aclarar que en la Ciudad de Córdoba existe un Fuero especializado de Familia (Ley 10.305) y es
competencia de este fuero entender en los pedidos de alimentos y litis expensas.
En aquellos lugares en donde no existe Fuero de Familia (es decir en el INTERIOR de la Provincia de
Córdoba), sí se tramita por el procedimiento del juicio abreviado.
La prestación de alimentos comprende no sólo los necesarios para su subsistencia sino que incluye también
a la habitación, vestimenta, asistencia médica, recreación, necesidades culturales y de educación.

 Inc. 5: Los incidentes;


Hace referencia a los incidentes que NO tengan un trámite especial; es decir a los incidentes
INNOMINADOS.

 Inc. 6: todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra
expresión equivalente;

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En muchos casos utilizan expresiones como “procedimiento sumarios”, “sumarísimo”, “breve”, etc; en
todos estos supuestos debe sustanciarse por el trámite del juicio abreviado como por ejemplo: a) la
autorización de venta de bienes gananciales (art. 1277 CC), b) la oposición a la celebración del matrimonio,
etc.

 Inc. 7: los demás casos que la ley establezca.


Hace referencia a la ley procesal porque si no estaríamos en el supuesto del inciso anterior.

ESTRUCTURA

Diligencias preliminares

OM
Como lo explicamos en la bolilla n° 3, las diligencias preliminares agrupa una doble categoría de medidas:
las de prueba anticipada como las medidas preparatorias de los arts. 485 y 486 CPCC.
En relación a este tema el art. 415 CPCC establece que: “lo establecido para el juicio ordinario, incluso las
medidas preparatorias, será aplicable al abreviado y a los demás juicios declarativos especiales en cuanto
sea compatible”. De tal manera que sólo son admisibles las medidas preparatorias, excluyendo la
posibilidad de realizar medidas previas de prueba en los procedimientos abreviados.

Demanda

.C
Junto con la demanda deberá ofrecerse todas las pruebas que las partes pretendan hacer valer, con excepción
de la absolución de posiciones y de alguna prueba documental. Es decir que la etapa de OFRECIMIENTO
la encontramos dentro del escrito de postulación, y difiere para la etapa probatoria la etapa de
DD
diligenciamiento y recepción.

Contestación
Se citará y emplazará al demandado para que en el plazo de 6 días conteste la demanda, en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención y en esa misma oportunidad deberá ofrecer toda la prueba que haya
LA

de valerse en la misma forma que en la demanda.


Como vemos NO se difiere el plazo de “citación de comparendo” de 3 días con el de a “contestación de la
demanda”. Ambos deben realizarse en el mismo acto y en el plazo de 6 días. Art. 508 CPCC.
Cabe aclarar que el plazo de 6 días podrá ser ampliado hasta 20 días en razón de la distancia en que pueda
encontrarse el demandado.
FI

Además no se pueden plantear excepciones en forma de artículo previo y de las excepciones interpuestas se
corre traslado al actor por 6 días para que conteste.

Rebeldía
El art. 509 CPCC establece una especie de “rebeldía automática” porque establece que si el demandado no


comparece en el plazo de a citación, se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna.

Prueba
No existe apertura a prueba de la causa sino que la notificación del decreto que provee toda la prueba
determina la forma de computar el período probatorio. Es decir que el plazo de prueba comienza a correr a
partir de la última notificación del decreto que provee toda la prueba oportunamente ofrecida por las partes.
¿ Cómo se da en la realidad? Una vez que el demandado contesta la demanda, opone excepciones o
reconviene (junto con el plazo del actor para contestar estas actitudes), el actor solicita al tribunal mediante
un escrito “que provea toda la prueba oportunamente ofrecida”. El tribunal dicta el decreto en el que provee
la prueba y a partir de la última notificación de este decreto comienza a correr el plazo FATAL,
PERENTORIO y COMÚN de 15 días para diligenciar y recepcionar toda la prueba, con excepción de la
confesional y la documenal.

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 HECHOS NUEVOS: el segundo párrafo del art. 510 CPCC establece que “dentro del plazo de tres
días contados desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o
reconvención en su caso, el actor o reconviniente podrá ampliar su prueba con respecto a hechos
nuevos invocados por la contraparte”.
¿Cómo se notifica la resolución del tribunal que tiene por contestada la demanda o reconvención?:
- Si se han opuesto excepciones u ofrecido prueba se notifica al domicilio constituido.
- Si no se han opuesto excepciones, ni ofrecido prueba, pero se introducen “hechos nuevos” ese
decreto se notifica a la oficina del tribunal (o sea por ministerio de la ley), pero esto puede causar la
pérdida de un derecho ya que por ejemplo si se le corre traslado para que conteste la demanda de 6
días y este contesta al otro día de recibir la cédula e introduce “hechos nuevos”. El actor podrá
esperar hasta el séptimo día para presentarse a Tribunales y verificar que el demandado haya

OM
contestado la demanda en el plazo otorgado y allí se encuentre con que introdujo “hechos nuevos”
y que, en virtud de la notificación en la oficina de los hechos nuevos por el plazo de 3 días, su
derecho de contestar sobre estos hecho ha vencido por encontrarse firme. De manera tal que lo
aconsejable es que el tribunal disponga que dicha resolución sea notificada al domicilio constituido.
 Limitación al número de testigos: el art. 512 CPCC establece que cada parte podrá presentar hasta 5
testigos. Sin embargo esta limitación no rige cuando se trata del reconocimiento de los testigos de la
prueba documental.

.C
 Limitación de perito: el art. 513 CPCC limita a un solo perito oficial. Esto no impide que las partes
propongan más de un perito de control.
 Impugnación al informe pericial: como vimos anteriormente el informe pericial podía ser impugnado
formalmente (por vicios formales) dentro de los 5 días desde que se notificó la agregación del
DD
dictamen pericial, mientras que la impugnación sustancial (o sea al contenido del informe) debía
realizarse al momento de los alegatos. Nos encontramos ante una gran deficiencia de nuestro código
ya que, como sabemos, en los juicios abreviados no hay alegatos. Lo único que le queda a la parte
es designar a un perito de control (que en realidad es una simple facultad) a fines de que éste pueda
presentar un informe en disidencia de lo que establece el informe del perito oficial.
LA

 Prueba en la alzada: se rige por el art. 375 CPCC. El inc. 2 del art. 375 prevé expresamente que se
puede pedir apertura a prueba cuando en el juicio abreviado se hubiere denegado indebidamente la
apertura a prueba o alguna medida de prueba durante la sustanciación en la primera instancia.

Sentencia
FI

No está prevista la etapa de alegatos en el juicio abreviado, por lo que vencido el término de prueba el
Tribunal dictará el decreto de autos, se notificará al domicilio constituido, quedando la causa en estado de
ser resuelta.
El plazo para dictar sentencia es de 20 días, el cual se reduce a la mitad si no hubiere controversia. Se
trata de un plazo fatal.


ETAPA INTRODUCTORIA ETAPA PROBATORIA ETAPA


DECISORIA
Medidas PLAZO DE 15 DÍAS PLAZO DE
10 O 20 DÍAS
Preparatorias
Proveimiento Diligenciamiento

Demanda Comparendo, Límites: Llamamiento


Ofrecimiento de prueba Contestación y 5 testigos de autos
Ofrece prueba 1 perito oficial
Oposición de Excepciones
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Etapa recursiva

1) Recurso de reposición: las resoluciones que se dicten durante el transcurso del juicio abreviado son
susceptibles de recurrirlas mediante recurso de reposición. Las interlocutorias deben ser recurridas
por reposición para poder introducir en la alzada como agravios de la apelación de la sentencia
definitiva aquel vicio sino habría quedado consentido.
2) Recurso de apelación: se limitan las resoluciones que pueden ser objeto de apelación establecidas

OM
en el art. 361 CPCC. La necesidad de celeridad llevó a limitar las resoluciones recurribles por vía de
apelación ya que en función del efecto devolutivo el trayecto del expediente del juzgado a la cámara
(mediando por regla general la suspensión del trámite principal hasta que el tribunal ad quem
resolviera), constituía una de las causas principales de morosidad. Esta es la razón por la cual se
limitó el recurso de apelación a los supuestos que expresamente menciona el art. 515 CPCC, que
únicamente contempla la posibilidad de apelar la sentencia y las resoluciones que pongan fin a los
incidentes que no afectaren el trámite del principal. Es decir: a) las resoluciones sobre tercerías, b)

.C
las resoluciones que provean o denieguen medidas cautelares, c) las resoluciones que admiten o
deniegan la intervención de terceros y d) la sentencia definitiva.
Una vez apelada la sentencia rige el procedimiento establecido para el recurso de apelación sin las
particularidades del juicio abreviado, es decir que no hay otros plazos fatales que los que la ley
DD
procesal prevé expresamente para la sustanciación de este recurso para todo tipo de juicios.
¿Qué sucede con el procedimiento anterior a la sentencia? Todos los vicios del procedimiento van a
ser cuestionados a través del “incidente de nulidad”. Además el art. 515 CPCC permite introducir
como “agravios” que sustenten la apelación de la sentencia definitiva, los causados en los incidentes
o en el procedimiento, es decir que nos permitiría introducir en la apelación los vicios in procedendo
LA

del procedimiento.
FI

Juicio abreviado Juicio ordinario




Su finalidad es obtener una sentencia provista de autoridad Su finalidad es obtener una sentencia provista de
de cosa juzgada material. Queda sujeto a este autoridad de cosa juzgada material. Es un
procedimiento aquellas pretensiones de menor cuantía y procedimiento residual conforme lo estable el art.
también de acuerdo a la naturaleza de las cuestiones a 420 CPCC.
debatirse.
La prueba se ofrece con la demanda (salvo la documental Con la demanda y contestación sólo es admitida la
y confesional). El demandado al momento de contestar la prueba documental que habilita la instancia. El
demanda ofrecerá prueba y opondrá excepciones, en su actor puede, excepcionalmente, solicitar “medidas
caso. de prueba anticipada”.
No hay decreto de apertura a prueba. Luego de contestada La etapa probatoria comienza con la apertura a
la demanda el juez proveerá la prueba ofrecida que deberá prueba. Luego se ofrece toda la prueba y el juez
diligenciarse en un plazo de 15 días (plazo perentorio dicta el decreto en donde provee toda la prueba. El
fatal). No hay plazo extraordinario de prueba.

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plazo de prueba es de 40 días y existe un plazo


extraordinario que se extiende hasta 60 días.
No hay alegatos. El alegato tiene un plazo de 6 días y se alega por su
orden.
El plazo para dictar sentencia es de 20 días, que podría El plazo para dictar sentencia es de 60 días.
reducirse a 10 días si no hubo controversia.

PROCESOS DE CONOCIMIENTO EN EL C.P.C DE LA NACIÓN

OM
En la Bolilla N° 2 clasificamos de diversas formas a los procedimientos de acuerdo a diversas clases de
características. Las clasificaciones varían según cada autor. En esta parte nos encargaremos de la
clasificación efectuada por Lino Palacios, haciendo hincapié en los procesos de conocimiento que son los
que nos importa diferenciar en esta bolilla. Según Lino Palacios los procesos se distinguen en Universales
y Singulares. Dentro de los “Singulares” se refiere a los Judiciales y los Arbitrales. A su vez, los
procedimientos judiciales pueden clasificarse teniendo en cuenta su “finalidad” (de Conocimiento, de
Ejecución o Cautelares) y teniendo en cuenta su “estructura” (Ordinarios y Especiales; estos último de sub

.C
clasifican en Plenarios Rápidos y Sumarios).
El proceso de declaración, llamado también de conocimiento es aquel que tiene por objeto una pretensión
tendiente a lograr que el órgano judicial dilucide o declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes
a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de las situaciones jurídicas
DD
existentes entre las partes. El contenido invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en ese
tipo de proceso se halla representado por una declaración de certeza sobre la existencia o inexistencia del
derecho pretendido por el actor. Cuando a este contenido se le une la integración de una relación jurídica, o
la imposición al demandado de una determinada prestación (dar, hacer o no hacer) se configuran sentencias
denominadas declarativas y de condena respectivamente.
LA

Como vemos en el cuadro desde un punto de vista estructural corresponde distinguir el proceso ordinario
de los procesos especiales:
Al primero se refiere el art. 319 CPCN en tanto dispone que: “Todas las contiendas judiciales
que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo
cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable. Cuando leyes
especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme
FI

el procedimiento del juicio ordinario. Cuando la controversia versare sobre los derechos que
no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere
juicio sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable.
En estos casos así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase


de juicio, la resolución será irrecurrible.

El proceso ordinario (que es siempre contencioso y de conocimiento) está estructurado atendiendo a


que la ley le asigne la posibilidad de que en él se planteen y decidan, en forma definitiva, la totalidad
de las cuestiones jurídicas que pueden derivar de un conflicto entre partes. Y como lo dice el
mencionado artículo todas sus reglas son aplicables siempre que la respectiva contienda NO se
encuentre sujeta a un trámite específico, o la misma ley autorice al juez para imprimir los trámites
que correspondan a un caso determinado.

El art. 320 CPCC se refiere al JUICIO SUMARIO, este artículo ha sido derogado, por lo que
desaparece el juicio sumario como categoría intermedia entre el juicio ordinario y el sumarísimo.
HOY solo encontramos regulado el procedimiento SUMARÍSIMO (art. 321 CPCN).

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- Los procesos especiales son todos aquellos procesos judiciales contenciosos que se hallan
sometidos a trámites específicos, total o parcialmente distintos a los del proceso ordinario. Se
caracterizan por la simplificación de sus dimensiones temporales y formales y, en
consecuencia, por la mayor celeridad con que son susceptibles de sustanciarse y resolverse.
Dentro de ellos encontramos a los procesos sumarios y sumarísimos (aunque, como dijimos
anteriormente el SUMARIO ha sido derogado del CPCN).

Podemos llamar a los procesos sumarios y sumarísimos con el nombre de “plenarios rápidos” y se
caracterizan porque su simplicidad formal no obsta al conocimiento judicial exhaustivo del litigio, el
cual resulta decidido, por consiguiente, en forma total y definitiva. Sólo se diferencia de los ordinarios
por la simplicidad formal.

OM
PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN EL CPCN

Art. 321. - Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498:


1) A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de Pesos
cinco mil ($ 5000).

.C
2) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o
garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley,
siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos
DD
del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos
establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está
destinada esta vía acelerada de protección.

3) En los demás casos previstos por este Código u otras leyes.


LA

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite de juicio
sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde.

Art. 498. - En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez,
teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como
FI

primera providencia si correspondiese que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si
así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario, con estas
modificaciones:
1) Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental.


2) No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvención.

3) Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado
para fundar la apelación y contestar el traslado memorial, que será de cinco días.

4) Contestada la demanda se procederá conforme al artículo 359. La audiencia prevista en el artículo


360 deberá ser señalada dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para
hacerlo.

5) No procederá la presentación de alegatos.

6) Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas
precautorias. La apelación se concederá en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando el

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cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará


en efecto suspensivo.

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA 14
PROCESOS DE CONOCIMIENTO ESPECIALES Y OTRAS VÍAS
JUICIO DE DESALOJO
Es un procedimiento breve y sumario para reintegrar en el uso de la cosa a quien, con título, reclama su
libre disposición, excluyendo a los que ningún título pueden invocar para la ocupación de la cosa o contra
quien, habiendo tenido título para su ocupación ha concluido.
¿POR QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO SUMARIO?
*Porque el demandado no puede oponer excepciones previas
*todos los plazos son fatales
*no se admite el plazo extraordinario de la prueba
* existe limitación del número de testigos

OM
*no se admite la alegación de hechos nuevos
*no existen los alegatos
* y la inapelabilidad de las interlocutorias es la regla.
TRIBUNAL COMPETENTE
1) EN RAZÓN DE LA MATERIA – CIVIL Y COMERCIAL
Pero puede plantearse un problema cuando la relación locativa es con motivo de una relación laboral. En
la doctrina se indica que si el demandado hace referencia a esta relación en el juicio, debe tomarse igual

.C
que en los casos donde el demandado dice ser poseedor y aplicar un juicio que sea amplio de debate. Y sin
lugar a dudas, si la prestación ha concluido, debe recurrirse al fuero civil.
2) EN RAZÓN DEL TERRITORIO
Es prorrogable por acuerdo de las partes, en asuntos de índole patrimonial. Generalmente las partes lo
DD
pactan de manera expresa.
Pero si no está pactada, será competente el tribunal donde se ubica el inmueble, o a opción del actor el
domicilio del demandado.
3) CONEXIDAD
Si antes de este proceso un juez ya conoció sobre la relación locativa, será competente por conexidad el
LA

primer juez, que conoció en el primer juicio.

4) FUERO DE ATRACCIÓN.
En caso de fallecimiento del demandado, las acciones personales de los acreedores del difunto deben
interponerse ante el juez de la sucesión.
FI

PROCEDENCIA
LEGITIMACIÓN ACTIVA: A quien ostente algún título para pretender su libre disponibilidad. Y
no será admisible este juicio cuando:
1) La desocupación procediera por el camino de la ejecución de sentencia de otro


juicio ( ej.: juicio ordinario por incumplimiento contractual “venta”)


2) Cuando por ley se establezca un juicio especial de desocupación (Ej.: desalojo
de inmuebles del Estado)
3) Cuando de la causa surja que la materia a decidir “exceda” el estrecho marco de
exigibilidad de la obligación de restituir como objeto del proceso.
LEGITIMACIÓN PASIVA: ART. 750
El juicio de desalojo procede contra el locatario o sublocatario de inmuebles urbanos o rurales, o contra
cualquier ocupante de los enumerados en el art. 2462 del Código Civil, siempre que no procediera su
desocupación por vía de la ejecución de sentencia de otro juicio o que las leyes establecieran su
procedimiento. La demanda podrá interponerse antes de expirar el plazo contractual o legal de la
locación

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Art. 2462 C.C.: 1° Los que poseyeren en nombre de otro, aunque con derecho personal a tener la
cosa, como el locatario, o comodatario;
2° Los que poseyeren en nombre de otro sin derecho a tener la cosa, como el depositario, el
mandatario o cualquier representante;
3° El que transmitió la propiedad de la cosa, y se constituyó poseedor a nombre del
adquirente;
4° El que continuó en poseer la cosa después de haber cesado el derecho de poseerla, como
el usufructuario, acabado el usufructo o el acreedor anticresista;
5° El que continúa en poseer la cosa después de la sentencia que anulase su título, o que le
negase el derecho de poseerla;
6° El que continuase en poseer la cosa después de reconocer que la posesión o el derecho

OM
de poseerla pertenecen a otro.
CAUSALES
por vencimiento del término convenido
DESALOJO MEDIANDO por destrucción de la cosa locada
CONTRATO DE LOCACIÓN por culpa del locatario

 Vencimiento del término del contrato: El nuevo Código Civil y Comercial, en su art. 1197

.C
fija como plazo máximo el de 20 años para el destino habitacional y el de 50 años para los
otros destinos. Mientras que los plazos mínimos se unifican, en el art. 1198 se establece el
plazo mínimo de 2 años para cualquier tipo de locación.
DD
Una vez cumplido este plazo y cuando el locador intima de manera fehaciente a la restitución
del inmueble al inquilino y éste no lo devuelve, queda expedita la vía judicial. Es necesario
aclarar, que la sola desocupación por parte del inquilino del inmueble no lo desobliga, debe
además entregar el bien y que el locador lo recepcione, en lo posible mediando un recibo por
escrito.
 Destrucción o daño de la cosa locada: Cuando por culpa del locatario se hayan producido
LA

daños del magnitud en el inmueble, que hagan de temer daños mayores que sean peligrosos
para su destrucción total o parcial, el locador puede demandar la resolución del contrato sin
esperar que se produzca el daño.
 Culpa del locatario: Si el locatario modifica el fin o destino de la locación del inmueble
cuando se había pactado expresamente el destino de la cosa locada o cuando el cambio de
FI

destino es contra de la naturaleza de la cosa, el locador puede demandar la rescisión del


contrato y el desalojo del inmueble. O cuando hay un uso abusivo del bien, como el no pago
de los alquileres, puede constituir una causal de rescisión del contrato y originar el desalojo.

DESALOJO SIN MEDIAR La Intrusión




CONTRATO DE LOCACIÓN El precario


El comodato
 Intrusión: Se da en las situaciones en donde se introduce ilegalmente a una propiedad y para
que concurra esta es necesario que: a) se entre sin derecho a un inmueble, b) permanecer en
él, en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño. Sin embargo, no puede afirmarse
de manera categórica que siempre la vía procesal más idónea siempre sea el desalojo.
 Precario: tiene este carácter el derecho que se adquiere a ocupar, usar la cosa gratuitamente
de un inmueble por título que es revocable a voluntad del que autoriza a ellos.
 Comodato: Se dará cuando una de las partes entregue a la otra gratuitamente alguna cosa no
fungible, mueble o raíz, con la facultad de usarla. Generalmente se fija un plazo del contrato.
En cambio en la figura que vimos anteriormente se devuelve cuando el propietario lo solicita.
TRÁMITE
JUICIO ABREVIADO

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DEMANDA: Se deben tener en cuenta los requisitos del art. 175 CPCC. En el Inc. 3 se debe describir con
precisión el inmueble, en el inc. 4 se debe precisar la causa que motiva el desalojo. Así mismo desde
manifestarse si hay subinquilinos o terceros ocupantes en el inmueble.
ARTÍCULO 751.- El juicio de desalojo se sustanciará por el trámite del JUICIO ABREVIADO con las
modificaciones que se establecen en este título.
No será admitido ningún tipo de reconvención, sin perjuicio de que el demandado haga valer sus derechos
en acción independiente, que no interrumpirá los trámites ni suspenderá la ejecución de la sentencia de
desalojo.
Se le aplican los Art. 507 y concordantes, por lo tanto con la demanda debe ofrecerse toda prueba, salvo la
documental y confesional. No habrá declaración de rebeldía, la prueba se diligenciará en 15 días. Los
testigos no podrán exceder a 5. Y solo la sentencia es apelable. Todos sus plazos serán fatales.

OM
Y específicamente en este juicio no habrá reconvención, pudiendo el demandado hacer valer sus derechos
en juicios independientes. Pese a no poder reconvenir el demandado puede solicitar el derecho de retención
por mejoras en la contestación, y de esto se correrá traslado por 6 días al accionante. El pronunciamiento en
este caso recaerá sobre el desalojo y sobre la procedencia del derecho de retención.
En cuanto a la notificación tenemos en cuenta el siguiente artículo:
Notificaciones al demandado
ARTÍCULO 753.- La citación al demandado se hará por cédula en el domicilio contractual y en el inmueble

.C
objeto del juicio. En caso de no haber domicilio constituido en el contrato será suficiente la citación en el
inmueble de que se trata. De la misma forma se notificará la sentencia que declara el desalojo y la
providencia que ordena el lanzamiento.
La citación se hará bajo apercibimiento que si no compareciere o no contestare la demanda se procederá
DD
de acuerdo con el art. 755.
Participación de los subinquilinos o terceros en el juicio de desalojo
Deberes y facultades del notificador
ARTÍCULO 754.- Cuando la notificación se cumpla en el inmueble reclamado, el notificador deberá hacer
saber de la existencia del juicio a cada uno de las sublocatarios u ocupantes presentes en el acto aunque
LA

no hubieren sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra
todos ellos y que dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que
estimen corresponderles.
Asimismo identificará a los presentes e informará al tribunal sobre el carácter que invoquen y acerca de
otros sublocatarios u ocupantes cuya presenta existencia surja de las manifestaciones de aquellos.
FI

Aunque existan sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los


trámites y la sentencia producirá efectos también respecto de ellos.
La prevención a que hace referencia el primer párrafo se tendrá por cumplida con la transcripción de su
texto en la cédula de notificación.
Para que la sentencia tenga los efectos del art. 756 es necesario que se cumpla con lo prescripto en este


artículo.
Inasistencia del demandado
ARTÍCULO 755.- Si el citado no compareciere o no contestare la demanda en el plazo que prescribe el
art. 508, el tribunal dictará sentencia haciendo o no lugar al desalojo, a menos que estimare necesario
recepcionar prueba.
Si hiciere lugar al desalojo, apercibirá de lanzamiento al demandado si no desocupa la finca en el plazo de
diez días, a menos que aquel tuviere derecho a otro plazo mayor, en cuyo caso éste será fijado.
En los casos de condena de futuro, la sentencia podrá ejecutarse al vencimiento del plazo de la locación.
Limitación de prueba. Acumulación de acciones
ARTÍCULO 757.- Cuando la demanda se funde en la falta de pago de alquileres, no se admitirá otra prueba
para demostrar su pago que la confesión de parte o el recibo en que conste que fueron pagados.
Si el locatario alegare tener consignados los alquileres con anterioridad a la iniciación del juicio de
desalojo, al contestar la demanda podrá pedir la acumulación de la consignación al desalojo,

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resolviéndose ambas acciones en la misma sentencia. El tribunal del desalojo, en este caso, podrá entender
en la consignación aunque ésta pertenezca a otra competencia.
Esta limitación probatoria solo se refiere a los pagos, pero no al contrato de locación, en el cual si ha habido
principio de ejecución se admite cualquier medio probatorio. Ya que estamos ante la presencia de un
contrato informal.
En cuanto a la prueba confesional debemos hacer una aclaración respecto a la confesión ficta, debido a que
ésta por sí sola no hace plena prueba, es necesario acompañarla por otros medios probatorios.
Alcance de la sentencia
ARTÍCULO 756.- La sentencia se hará efectiva CONTRA TODOS LOS QUE OCUPEN EL INMUEBLE,
aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el
juicio.

OM
Apelación. Requisitos
ARTÍCULO 758.- No se admitirá al demandado el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva
o de resolución posterior a ella, si no acredita dentro del plazo para recurrir, haber satisfecho las rentas
o alquileres vencidos y los que, con arreglo al contrato deba pagar por adelantado o haberlos consignado
en el tribunal. Bastará presentar el recibo otorgado por el locador o depositar a la orden del tribunal el
importe mensual que corresponda, conforme a lo estipulado en el contrato para esos períodos o lo que
surja del último recibo con los incrementos que establezca la ley de la materia, en su caso.

.C
Reclamaciones excluidas
ARTÍCULO 765.- El cobro de alquileres, mejoras o deterioros en la finca, no serán materia del juicio de
desalojo, debiendo decidirse a su respecto en el juicio que corresponda, según la naturaleza e importancia
de la reclamación.
DD
DESALOJO POR ABANDONO: Consiste en la desocupación material de la finca unida a la falta de
previsiones tendientes a evitar que pueda deteriorarse en perjuicio del dueño. En estos casos el juez solicitará
una información sumaria y si no tuviera razón del paradero del locatario y el inmueble se encuentra en
estado de deterioro y abandono se le dará provisoriamente la posesión el locador. Si dentro del plazo de 10
días el locatario no responde o comparece, se dictará sentencia dentro de 5 días declarando disuelto el
LA

contrato y dándole la posesión definitiva al [Link]. 767.

DIVISIÓN DE COSAS COMUNES


Es un proceso de cognición plena, constitutivo, de trámite especial, que tiende a obtener el reparto de una
cosa común entre sus titulares o propietarios. Lo que se pretende es la modificación del estado jurídico de
FI

indivisión que tiene la cosa común. Se tramita por el JUICIO ABREVIADO.


Condiciones para su procedencia: 1) preexistir copropiedad debidamente reconocida, ya que si el
demandado lo desconoce habrá que iniciar una acción de reivindicación. 2) no hallarse sometido a una
indivisión forzosa.
LEGITIMACIÓN ACTIVA: CONDOMINOS.


ARTÍCULO 725.- La demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el
procedimiento del juicio abreviado.
La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere
posible, sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.
Peritos
ARTÍCULO 726.- Ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una audiencia para el nombramiento
de un perito partidor y tasador en su caso, o martillero, según corresponda,y para que convengan la forma
de la división, si no se hubiere establecido en la sentencia.
Para su designación y procedimientos ulteriores, se aplicarán las disposiciones relativas a la división de
herencia, en el primer caso, o las del juicio ejecutivo, en el segundo.
División extrajudicial

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ARTÍCULO 727.- Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el


tribunal, previas las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones necesarias en su caso, resolverá
aprobándola o rechazándola.

MENSURA
El concepto de propiedad trae aparejado el de límites, que separan las heredades. Como no siempre los
inmuebles tienen determinado su ubicación por eso se regula este instituto. El juicio de mensura es distinto
del de deslinde y mensura, porque consiste en una operación técnica que implica ubicar con exactitud el
título de propiedad sobre el terreno y comprobar a través del plano que es idéntica a la contenida en el título.
Es un acto de jurisdicción voluntaria, no contenciosa. Ya que es una petición unilateral.
Procedencia

OM
ARTÍCULO 728.- Procederá la operación de simple mensura cuando, estando deslindado el inmueble, se
pretendiere:
1) Ubicarlo según sus títulos y determinar su ocupación actual en preparación de acciones reales o
posesorias.
2) Comprobar sus dimensiones perimetrales y su superficie.
Este procedimiento no admitirá intervención de terceros.
Efectos

.C
ARTÍCULO 729.- La operación de simple mensura no afectará los derechos de los propietarios y
poseedores del inmueble objeto de la operación ni de los colindantes.
PERITO: Actuación previa. El perito aceptará el cargo, solicitar las instrucciones y antecedentes
existentes en el registro inmobiliario, y por ultimo dará a conocer al tribunal el día y horario en que
DD
comenzará la operación. Posteriormente deberá requerir la visación de la operación a la repartición catastral
y una vez obtenida presentar la documentación al tribunal.
Resolución
ARTÍCULO 735.- Cumplidos los trámites indicados precedentemente, el tribunal dictará resolución
aprobando o rechazando la operación, la que se notificará al requirente, al profesional y a la repartición
LA

catastral. La resolución será recurrible.

MENSURA Y DESLINDE
Procedencia
ARTÍCULO 736.- Procederá la mensura judicial cuando se pretenda:
FI

1) Fijar materialmente en el terreno los límites de un inmueble, mediante mojones, conforme el título
respectivo.
2) Modificar los límites materializados para adecuarlos a los títulos.
3) Corregir la descripción que conste en los títulos de propiedad para conformarlos a la realidad territorial.
4) Investigar y determinar material y jurídicamente los límites entre dos o más inmuebles cuando, por


inexistencia de títulos, imprecisión, o indeterminación de los existentes, estuviesen confundidos.


Quien no pueda acompañar títulos podrá igualmente solicitar la mensura judicial del inmueble que posea,
que se practicará conforme a los títulos de los colindantes y demás antecedentes que pudieran obtenerse.

LEGITIMACIÓN ACTIVA: el dueño, el condómino, el usufructuario, el usuario, habitador y el acreedor


anticresista. Pero en la mayoría de los casos mencionados hay que citar al propietario también. En la
presentación debe acompañarse el título de propiedad, antecedentes, nombres, apellidos, domicilios de los
colindantes; LEGITIMACIÓN PASIVA: contra el propietario del fundo contiguo.

Trámite: El juez por sorteo fijará un perito, quien tendrá a su cargo la tarea de determinar los datos de los
fundos colindantes, e informar el día y horario en que dará inicio a las tareas periciales. El día fijado se
procederá a amojonar, pero no podrá mover los mojones que ya estuvieran mal colocados. De todo esto,
dejará constancia y levantará un plano figurativo. De la memoria y el plano se requerirá dictamen de la

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Dirección de Catastro Provincial, si ésta dictaminara favorablemente, se resolverá aprobando las


operaciones. Esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada entre partes y podrá pedirse su cumplimiento
desalojando al colindante vencido. Esta sentencia puede ser recurrida por los medios ordinarios y
extraordinarios.

ACCIONES POSESORIAS – En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación:


ARTICULO 1909.- Posesión. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.
Para la defensa de la posesión existen acciones. La mayoría de la doctrina clasifica a las acciones
posesorias en: a) estrictu sensu (como son las de recobrar, y mantener la posesión, b) latu sensu, o
policiales, entre las que se encuentra el despojo.

OM
Despojo – Procedimiento- Trámite -> Abreviado.
Se debe ofrecer toda la prueba que haya de valerse en la demanda y contestación, bajo pena de
caducidad, salvo la confesional y documental (que tienen un régimen más amplio). Esta prueba tiene
que acreditar: a) el hecho de la posesión o tenencia, b) que ha sido privado de la posesión o tenencia,
c) el tiempo en que el demandado cometió el despojo. Plazo: 15 días de prueba.
Legitimación Activa: a todo poseedor.

.C
Legitimación pasiva: contra el despojante o sucesores y cómplices.

Actos que importen despojo: privación de la posesión de forma violenta, clandestina y abusiva.
DD
Contenido de la sentencia: Reponer la posesión, tenencia u ocupación al actor, caso contrario
mantendrá al demandado en el status existente.
Acciones posesorias Procedimiento
ARTÍCULO 779.- Las acciones posesorias cualesquiera fuere su nominación y la de despojo estarán
sometidas a las siguientes reglas:
LA

1) Se tramitarán por el juicio abreviado.


2) Contra las sentencias que se dicten en los juicios mantener la posesión, (art. 2469 Código Civil) y de
despojo no procederá recurso alguno, pero no harán cosa juzgada respecto a la legitimidad del derecho a
la posesión o de poseer, quedando libres al vencido las acciones posesorias o petitorias que le
correspondan.
FI

3) En los demás supuestos procede el recurso de apelación. Si se tratare de manutención o restitución de


la posesión el recurso de apelación no tendrá efecto suspensivo en lo principal.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Consiste en la presentación, clara, detallada, documentada y precisa que hace toda persona que haya


administrado bienes o gestionado negocios total o parcialmente ajenos, informando todo lo concerniente a
su desempeño y señalando el saldo resultante de manera justificada. La rendición de cuentas puede ser legal
o convencional.

TRIBUNAL COMPETENTE: Es el tribunal donde estas cuentas deban ser rendidas o presentadas
y si no está determinado esto, el juez del domicilio del demandado.

TRÁMITE: JUICIO ABREVIADO. ART. 769


Este procedimiento consta de 3 partes:
1) Cuando se discute la obligación misma de rendir cuentas, en este caso si la resolución declara
la obligación de rendirlas se otorgará un plazo para el obligado;

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2) Cuando la obligación de rendir cuentas surge de la ley y el recorrido las rinde de forma
voluntaria, en este caso el obligado le correrá traslado por 10 días para que se impugnen, si
nadie lo hace, se tienen por aprobadas.
3) Cuando se impugna las cuentas, allí se inicia propiamente el juicio de cuentas.
Obligación de rendir cuentas
ARTÍCULO 769.- La demanda por rendición de cuentas seguirá el trámite del juicio abreviado, a
menos que integrase otras pretensiones que debieren sustanciarse en juicio ordinario.
Si la sentencia declara la obligación de rendirlas fijará para ello un plazo de treinta días, y
contendrá el apercibimiento de que si así no se hiciere, se tendrán por correctas las que presente el
actor dentro de los quince días siguientes en todo lo que el demandado no pruebe que sean
inexactas. Si el requerido observase las presentadas por el actor se seguirá el trámite del juicio

OM
declarativo que corresponda.
Igual procedimiento se observará si la obligación resultare de instrumento público o privado
reconocido, o haya sido admitido por el obligado al ser requerido en la diligencia preliminar.
Trámite
ARTÍCULO 770.- Si el requerido rindiese las cuentas, serán pasadas por diez días al actor bajo
apercibimiento de que si dentro de ese plazo no las impugnase, el tribunal las aprobará sin más
trámite y sin recurso. Si las observase, el escrito respectivo se tendrá como demanda y se

.C sustanciará por el trámite del juicio declarativo que corresponda.


DD
LA
FI


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BOLILLA N° 15
JUICIO SUCESORIO Y JUICIO ARBITRAL
JUICIO SUCESORIO
Denomínese proceso sucesorio a aquel que tiene por objeto determinar quiénes son los sucesores de una
persona muerta (o declarada presuntivamente muerta), precisar el número y valor de los bienes del causante,
pagar las deudas de éste y distribuir el saldo entre aquellas personas a quienes la ley, o la voluntad del
testador, expresada en un testamento válido, confieren la calidad de sucesores.
Se denomina sucesores a “las personas a las cuales se transmiten los derechos de otras personas, de tal
manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores”

En la legislación existen dos grandes categorías de sucesores:

OM
El sucesor universal: que es aquel a quien pasa todo, o una El sucesor singular: que es aquel al cual
parte alícuota del patrimonio de otra persona; es el heredero se transmite un objeto particular que sale
o legatario quien asume ese carácter por el fallecimiento del de los bienes de otra persona,
causante, vale decir que la sucesión se origina por la muerte normalmente la transmisión proviene de
de una persona. Esta sucesión puede producirse por un acuerdo de voluntades.
ministerio de la ley o por voluntad exteriorizada en forma La palabra “sucesión” es un término

.C
fehaciente y legal del causante.
Al respecto en nuestro Código Civil y Comercial se ponen de
resalto las siguientes reglas:
ARTICULO 2277.- Apertura de la sucesión. La muerte real
amplio, comprensivo tanto de las
transmisiones entre vivos como por causa
de muerte, pero en esta parte de la Bolilla
nos encargaremos de la sucesión por
DD
o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y causa de muerte, a la que llamaremos
la transmisión de su herencia a las personas llamadas a “sucesión propiamente dicha”.
sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento
dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la
herencia se defiere por la ley.
LA

La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del


causante que no se extinguen por su fallecimiento.
ARTICULO 2278.- Heredero y legatario. Concepto. Se
denomina heredero a la persona a quien se transmite la
universalidad o una parte indivisa de la herencia; legatario, al
FI

que recibe un bien particular o un conjunto de ellos.

CARACTERES DEL JUICIO SUCESORIO




 Se trata de un proceso VOLUNTARIO, ya que normalmente la función del juez es fijar la titularidad
de la herencia y homologar los actos concernientes a la administración y adjudicación de los bienes
relictos. Sin embargo puede convertirse en “contencioso” cuando surja un conflicto entre los
sucesores, o entre éstos y terceros.
 Es un proceso UNIVERSAL porque tiene por objeto la liquidación total de un patrimonio.

Lo que se analizará en esta parte de la bolilla es el aspecto procesal de este instituto, el procedimiento
llamado “juicio sucesorio”, en todas sus FASES:
 Las medidas preventivas
 La declaratoria de herederos.
 El juicio sucesorio propiamente dicho.
 La administración de la herencia.

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1°) MEDIDAS PREVENTIVAS:

Son resoluciones de naturaleza cautelar tendientes a preservar y resguardar los bienes que integran la
sucesión. Se trata de medidas meramente conservatorias que se adoptan aun cuando el vínculo invocado por
el peticionante no se haya acreditado en forma fehaciente, bastando al efecto acreditar el fallecimiento del
causante, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Si el Tribunal lo considera
necesario dispondrá que se otorgue además la contracautela (generalmente si la medida puede generar algún
daño).

El art. 649 CPCC establece que los tribunales deberán adoptar medidas conservatorias sobre los bienes de

OM
una sucesión:
1) Cuando lo solicite alguna persona invocando su calidad de heredero, legatario de parte alícuota, acreedor
o albacea.

2) De oficio, cuando no hubiere herederos conocidos o todos ellos estuvieren ausentes o cuando fueren
incapaces y no tuvieren representante legítimo.

.C
3) Cuando lo solicite el asesor letrado en nombre de un incapaz.

La enumeración de dicho artículo no es taxativa sino enunciativa de tal manera que no puede rechazarse o
inadmitirse la solicitud de medidas preventivas solicitadas por otro interesado, invocando peligro en la
DD
demora, verosimilitud del derecho invocado y ofreciendo contracautela. Por ejemplo; el acreedor de un
heredero frente a la inactividad de éste. Lo que se exige es que el solicitante “invoque” su calidad de
legitimado, sin pedirle que acredite tal condición.

MEDIDAS URGENTES
LA

El art. 650 CPCC realiza una descripción:


1) Providencias indispensables para la seguridad de los bienes, libros y papeles de la sucesión.

2) Inventariar los bienes, de no haberlo efectuado el juez de paz respectivo, y depositarlos en persona
FI

responsable, prefiriendo el cónyuge, si hubiere convivido con el difunto, o los parientes más próximos de
éste.

3) Hacer conocer inmediatamente el fallecimiento del autor de la sucesión y las medidas adoptadas a los
interesados, si fueren ciertos y estuvieren en lugar conocido o, de lo contrario, hacer un llamamiento por


edictos en la forma ordinaria a todos los que se consideren con derecho a la herencia, para que comparezcan
dentro de los veinte días siguientes al de la última publicación del edicto, con los justificativos de su
parentesco o de su crédito.

Se trata de medidas que pueden solicitarse con carácter de urgencia y podrá incluirse cualquier otra medida
que el legitimado considere necesaria para asegurar los bienes de la sucesión.
El art. 651 dispone que las medidas de seguridad comprenderán la expresión del nombre del depositario y
la prestación de juramento de los que habiten el domicilio del causante, de no haber tomado, visto o sabido
que se haya tomado objeto alguno de los pertenecientes a la sucesión.

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2°) DECLARATORIA DE HEREDEROS:

“Es una resolución judicial que reconoce la calidad de heredero a quienes han justificado su carácter de
heredero o emergente de la ley”. Dicha resolución no causa estado, es decir, se dicta sin perjuicio de terceros,
pudiendo ser modificada, ya sea incluyendo nuevos herederos, ya sea excluyendo a los declarados.

LA DECLARATORIA DE HEREDEROS PRECEDE SIEMPRE AL JUICIO DE SUCESIÓN.

- En la NACIÓN: establece un régimen diferenciado de declaratoria de herederos, según se trate de una


sucesión ab intestato o testamentaria. En Córdoba se establece un régimen común para ambos.
En el Código Civil y Comercial de la Nación se establece que: ARTICULO 2335.- “El proceso sucesorio

OM
tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar
las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes.”

TRIBUNAL COMPETENTE. FUERO DE ATRACCIÓN.

Código Civil y Comercial  ARTICULO 2336.- Competencia. La competencia para entender en el juicio
sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección
9a, Capítulo

.C 3, Título IV del Libro Sexto.

El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios
que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las
DD
disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la
garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición.

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse,
a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero
LA

único.

Debemos referirnos al “fuero de atracción” que ya fue tratado en la Bolilla N° 1, en el punto de


“competencia”. Como ya explicamos uno de los supuestos en donde tenía lugar el fuero de atracción era en
los casos de los juicios sucesorios ya que es uno de los denominados “juicios universales”. El fuero de
FI

atracción se ejerce sobre las acciones personales patrimoniales pasivas, es decir, sobre aquellos en que el
causante o los herederos son demandados (NO en los que son actores), siempre que respecto a uno de ellos,
por lo menos, proceda este desplazamiento de la competencia.
La atracción por el tribunal sucesorio se produce aun cuando la demanda deba entablarse ante fueros
especiales, como el federal, en cuyo caso la competencia es desplazada hacia el juez de la sucesión.


El fuero de atracción es de orden público, por lo que no puede ser prorrogado ni dejado sin efecto por
acuerdo de partes. El fuero de atracción cesa una vez que se ha practicado y aprobado las operaciones de
partición de los bienes del acervo hereditario.

REQUISITOS DE LA PETICION

El art. 655 CPCC dispone que con la declaratoria de herederos deberán acompañarse los documentos
relativos al título que se invoque y los que acrediten el fallecimiento del causante. Son los documentos
habilitantes de la instancia, por tanto el tribunal no puede proveer lo peticionado hasta tanto se acompañen.
También el peticionante deberá denunciar a los otros coherederos y sus domicilios, si los conoce.

Están legitimados para solicitar la declaratoria de herederos (PETICIONANTES):

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 EL HEREDERO Y SUS SUCESORES: la sucesión de todo o una parte alícuota del patrimonio del
causante puede ser por ministerio de la ley o por voluntad exteriorizada en forma fehaciente y legal
del causante.
 EL CESIONARIO DE LA HERENCIA O DE UNA PARTE ALÍCUOTA A NOMBRE DEL
CEDENTE: el cesionario al que hace referencia la norma del art. 656 CPCC es el cesionario de una
herencia ya diferida, porque conforme al art. 3311 CC, las herencias futuras no pueden aceptarse ni
repudiarse.
 LOS LEGATARIOS: pueden existir dos clases de legatarios: los legatarios de una parte alícuota y
el legatario en especia. El primero es a quien el causante dona una parte alícuota de la herencia, haya
o no herederos forzosos; el segundo es aquel a quien se dona un bien determinado en especia y
cantidad. El derecho de los legatarios en especie, a promover la “división de la herencia” caducará

OM
si se les hiciera entrega efectiva de la cosa legada o se les diere garantía de entregársela en su
oportunidad (art. 668 CPCC).
 LOS ACREEDORES DEL HEREDERO, EN DEFECTO DE ÉSTE: ante la inactividad del
heredero, los acreedores de éste y ejerciendo una especie de acción oblicua. Este derecho caducará
si éste les diese fianza suficiente para responder de sus créditos. También caducará cuando los
créditos estuvieren asegurados con hipoteca u otra garantía suficiente (art. 667 CPCC).
 LOS ALBACEAS: son los mandatarios del testador que tienen a su cargo asegurar el cumplimiento

.C
de las disposiciones testamentarias.

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de herederos se oficiará al Registro de Juicios Universales a
fin de que éste tome conocimiento del inicio de los trámites e informe si no se han iniciado con anterioridad.
DD
Luego el Tribunal llamará por edictos (que se publicará cinco veces, y el emplazamiento será de 20 días y
correrá desde el último día de su publicación, en un diario de circulación del lugar del último domicilio del
difunto, a sortearse, y en el boletín oficial) a todos los que se creyeren con derecho a la herencia, si no
hubieren sido llamados anteriormente con motivo de las medidas preventivas, para que comparezcan en el
plazo antes referido, sin perjuicio de que se hagan las citaciones a los que tuvieren residencia conocida (art.
LA

658 CPCC).
Los edictos deben ser suscriptos por el secretario del tribunal, e indicar el nombre completo del causante, el
juzgado donde se tramita la sucesión y el plazo de la citación. Su publicación se acredita con el recibo del
diario y del boletín oficial, y se incorpora una copia de la publicación.
Transcurrido el plazo de los edictos citatorios, el tribunal convocará a una audiencia a los que se hubieren
FI

presentado, al Ministerio Público Fiscal, y, si hubiere incapaces, al asesor letrado, para que discutan el
derecho a la sucesión (art. 659 CPCC).
La convocatoria a las audiencias se hará con 6 días de intervalo. Los documentos que acreditan la vocación
hereditaria son: para el caso de los hijos las correspondientes partidas de nacimiento o la sentencia que
declarase el parentesco; en el caso del cónyuge, el acta de matrimonio respectivo, y en el supuesto de las


sucesiones testamentarias, el correspondiente testamento. Si los peticionantes son cesionarios de la herencia,


deben acompañar la escritura de cesión, y si son acreedores del heredero, los documentos que acrediten tal
condición.

TRÁMITE

Luego de solicitada la declaratoria de herederos y de publicado los edictos conforme lo establece la ley, el
tribunal convocará a una audiencia a los que se hubieren presentado, al Ministerio Público Fiscal y, si
hubiere incapaces, al asesor letrado, para que discutan su derecho a la sucesión.
La convocatoria se hará con seis días de intervalo, durante los cuales estarán de manifiesto en la oficina los
documentos de cada interesado, para que los demás, el Ministero Público fiscal o el asesor letrado, en su
caso, puedan examinarlos. ARTS. 659 Y 660 CPCC

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AUTO DE DECLARATORIA DE HEREDEROS

PRIMER SUPUESTO: Si SEGUNDO SUPUESTO: si el TERCER SUSPUESTO: si se


hubiera conformidad entre los Ministerio Público Fiscal se presentasen pretendientes
diversos pretendientes, y el opusiere o no hubiere LUEGO del dictado del auto de
Ministerio Público Fiscal conformidad entre los declaratoria de herederos, éste
conviniere en ello, o si la interesados, la controversia se podrá ser ampliado sin más
solicitud no fuere contradicha, el sustanciará por el trámite del trámite, en cualquier estado del
tribunal admitirá la declaratoria Juicio Abreviado. proceso, mediando conformidad
de herederos en la forma y de todos los herederos. Si se
porciones en que hubiese presentaren con

OM
convenido o que resultare ANTERIORIDAD al auto de
indicada de los títulos declaratoria, podrán ser oídos en
presentados. La resolución final la forma prescripta para las
tendrá la forma de AUTO, que tercerías.
debe ser notificada al Ministerio
Público Fiscal y al Pupilar en su
caso.

.C
DD
EFECTOS

Confiere la posesión de la herencia en favor de quienes no la hubieran adquirido por el ministerio de la ley
a la muerte del causante.
La declaración de heredero y de la posesión de la herencia se entenderá hechas sin perjuicio de terceros y
LA

de la vía ordinaria que podrá entablar la parte vencida (art. 664 CPCC).
Una vez dictado el AUTO de declaratoria se mandará a entregar los bienes de la herencia que no estuvieren
en posesión de terceros, cesando la intervención del Ministerio Público Fiscal, siempre que por otra causa
no fuere necesario que continúe interviniendo (art. 665 CPCC).
Si con posterioridad a la tramitación de la declaratoria y la posesión de la herencia se presentaran terceras
FI

personas impugnando aquélla, se suspenderá el juicio sucesorio hasta la terminación de la controversia, la


cual se sustanciará por el trámite de juicio ordinario (art. 666 CPCC).

ARTÍCULO 661.- Si hubiere conformidad entre los diversos pretendientes y el Ministerio Público Fiscal
conviniere en ello, o si la solicitud no fuere contradicha, el tribunal hará la declaratoria de herederos en


la forma y porciones en que se hubiese convenido o que resultare indicada de los títulos presentados,
siendo arreglados a derecho.
ARTÍCULO 662.- Si el Ministerio Público Fiscal se opusiere o no hubiere conformidad entre los
interesados, la controversia se sustanciará por el trámite del juicio abreviado.
ARTÍCULO 663.- La declaratoria podrá ser ampliada, sin trámite, en cualquier estado del proceso,
mediando conformidad de todos los herederos. En caso contrario, si los nuevos pretendientes se
presentaren antes de la declaración, podrán ser oídos en la forma prescripta para las tercerías. Si su
presentación fuere posterior a la resolución, quedará expedita la vía ordinaria.
ARTÍCULO 664.- La declaración de heredero y de la posesión de la herencia se entenderán hechas sin
perjuicio de terceros y de la vía ordinaria que podrá entablar la parte vencida.
ARTÍCULO 665.- Hecha la declaración de heredero, se mandará entregar los bienes de la herencia que
no estuvieren en posesión de terceros, cesando la intervención fiscal siempre que por otra causa, no fuere
necesaria.

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ARTÍCULO 666.- Si con posterioridad a los trámites previstos para la declaración de herederos y
posesión de la herencia, se presentaran terceras personas impugnando aquélla, se suspenderá el juicio
sucesorio hasta la terminación de la controversia, la cual se sustanciará por el trámite del juicio
ordinario.

3°) JUICIO SUCESORIO

Firme la declaratoria de herederos y acreditada la legitimación del peticionante, el Tribunal (a pedido de


parte) declarará abierto el juicio sucesorio (art. 669 CPCC); ordenando el cese de la intervención del

OM
Ministerio Público Fiscal y eximiendo de la publicación de edictos por haberse efectuado juntamente con la
declaratoria de herederos.
El juicio sucesorio tiene la característica de ser un “juicio universal” ya que, como decíamos anteriormente,
el tribunal que interviene tiene competencia para entender y resolver sobre todas las cuestiones que se
originen con relación a la herencia y las de los herederos entre sí o frente a terceros, produciéndose lo que
se denomina “fuero de atracción”. Sin embargo, remarcamos que esta regla general tenía sus excepciones.
Abierto el sucesorio es necesario realizar la partición de los bienes que integran el acervo hereditario entre

.C
los herederos, procediéndose de conformidad con lo que dispone el art. 670 CPCC: “Si no se hubiere
presentado manifestación y adjudicación de bienes, que deberán firmar todos los herederos, se designará
defensor a los ausentes citados por edictos, de lo que no habrá recurso y se fijará audiencia para que se
haga el nombramiento de un perito inventariador, tasador y partidor”
DD
El nombramiento de perito es para determinar qué bienes integran la herencia y cuánto valen para proceder
a distribuirlos de la forma que prescribe la ley de fondo.

EL PERITO
Nuestra ley no requiere condiciones especiales para ser perito, generalmente recae sobre el abogado
LA

patrocinante de los peticionantes de la sucesión. Será nombrado de común acuerdo por las partes legitimadas
que asistieran a la audiencia, o por el tribunal, en caso de no existir acuerdo entre ellas (art. 671 CPCC).
Podrá ser recusado por las causales previstas para la recusación de los jueces en el art. 17 CPCC. La
recusación debe ser interpuesta dentro de los 3 días de la designación y será resuelta por el tribunal de la
causa; si esta recusación fuere contradicha el tribunal hará comparecer a las partes a una audiencia con las
FI

pruebas que hayan de valerse y dictará resolución sumariamente; dicha resolución es irrecurrible.
Una vez que el perito acepta el cargo bajo juramento, dentro de los 3 días de notificada su designación, en
el mismo acto de aceptación, o dentro de los 10 días siguientes, el perito deberá indicar el lugar, día y hora
en que dará comienzo a las operaciones para las cuales ha sido propuesto, bajo sanción de remoción. Debe
notificarse a todas las partes interesadas la fecha y lugar de iniciación de las operaciones, las que se llevarán


a cabo ante el actuario, oficial de justicia o juez de paz.

Presentando todos los herederos al juez de la sucesión un escrito en


FORMAS donde consta la manifestación (descripción completa y detallada)
(si todos los de todos los bienes y la forma en que han sido adjudicados entre los
herederos son distintos herederos. Dicho escrito debe ponerse a la oficina por el
mayores de edad) plazo de diez días. Si no hay oposición: se dicta un auto de
Puede designarse un perito para que realice el inventario, avalúo y
adjudicación de bienes.
partición de bienes. La forma de designación y aceptación del cargo
del perito ha sido desarrollada anteriormente.

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(si hay herederos En este caso no hay opción de presentación del escrito donde
menores) consta la forma de adjudicación a los distintos herederos, sino
INVENTARIO que SIEMPRE se seguirá el trámite con la designación de un
PERITO.

El día, hora y lugar indicado (estando todas las partes notificadas: herederos, albacea, legatarios y acreedores
presentados), el perito dará comienzo a las operaciones levantando un acta en la que se hará constar las
circunstancias de lugar, fecha, hora y personas intervinientes; inmediatamente se procederá a invertariar los
bienes.

OM
Inventario de bienes es “la descripción que se hace de los bienes dejados por el causante con el objeto de
individualizarlos y establecer su existencia al momento del fallecimiento”.

El art. 674 CPCC establece el siguiente orden para el inventario:


1) Dinero.
2) Efectos públicos.
3) Alhajas.
4) Semovientes.
5) Muebles. .C
DD
6) Inmuebles.
7) Derechos y acciones.
ACLARACIÓN: este orden NO es absoluto ni produce la nulidad su inobservancia.
El perito también hará un inventario especial de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se
LA

encuentren (art. 675 CPCC). Además el inventario deberá contener la declaración jurada del tenedor de los
bienes, si lo hubiere, de que no existen otros en su poder pertenecientes a la sucesión, y será firmado por el
perito, el funcionario interviniente y los interesados si quisieren (art. 676 CPCC).

AVALÚO
FI

“Es la operación por el cual el perito, luego del inventario, le asigna a cada bien un valor monetario”.
También se la denomina tasación de bienes. ART. 677 CPCC


ARTÍCULO 677.- Dentro de los quince días de finalizado el inventario, el perito deberá presentarlo junto
con la tasación de los bienes, bajo apercibimiento de remoción a pedido de cualquiera de las partes. El
plazo podrá ser ampliado hasta otro tanto más, mediando razones fundadas.
Las leyes no contienen formas expresas en que el perito debe realizar la tasación, así que se presume que
debe ser de conformidad a su leal saber y entender, puesto que no es un idóneo. Sin embargo la
jurisprudencia ha dicho que el tasador debe asignarle a los bienes un valor actual, con independencia del
valor que tuviera el bien al ser adquirido por el causante.

EXAMEN. APROBACIÓN. OPOSICIONES

Practicadas las operaciones de inventario y avalúo y las de partición, en su caso, se mandarán a unir a los
autos principales y se pondrán de manifiesto en la secretaría del tribunal (a la oficina), por un plazo de 5 a
10 días fatales, para que puedan ser examinados (art. 678 CPCC). Pueden darse dos supuestos durante este
plazo:

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 Si transcurriere dicho plazo sin haberse deducido oposición, el tribunal aprobará las operaciones sin
más trámite y sin recurso alguno (art. 679 CPCC).

 Si se dedujeren reclamaciones entre los herederos, o entre éstos y terceras personas, sobre inclusión
o exclusión de bienes, se sustanciarán en pieza separada y por el trámite del juicio declarativo que
corresponda (art. 680 CPCC) y si las reclamaciones versaren sobre el avalúo, seguirán el trámite de
juicio abreviado (art. 681 CPCC).

 Si la oposición se refiere sólo a la validez del acto, atribuyéndole falta de formalidades legales,
debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en los arts. 76, 77 y 78 CPCC.

OM
PARTICIÓN

“Consiste en la adjudicación de los bienes, a cada heredero, que realiza el perito partidor con arreglo a las
alícuotas que legalmente le corresponden a cada uno o a las que hubiere indicado el causante en su
testamento, o las descriptas en el legado, en su caso”. Se trata de una ETAPA EVENTUAL del proceso, por
ejemplo en el caso de que exista un solo heredero, no habiendo entre quienes dividir, se procede a la

.C
anotación de los bienes a nombre de éste.
Aprobado el avalúo, cualquiera de los interesados podrá solicitar la partición de los bienes que no estés
sujetos a litigio sobre la inclusión o exclusión del inventario, o que no hubieren sido reservados a solicitud
de los acreedores (art. 682 CPCC).
DD
La tarea de partición recae generalmente en el mismo perito tasador e inventariador, pero nada obsta a que
las partes por unanimidad designen otro perito. De no existir acuerdo de partes, lo designará el tribunal por
sorteo sobre la lista de abogados para nombramientos de oficio que posee el TSJ.
Una vez aceptado el cargo por el perito partidor, previo juramento, recibirá el expediente y demás papeles
y documentos relativos a la herencia, todo bajo inventario y recibo, y procederá a hacer la partición dentro
LA

del plazo que le fijen las partes. Si no hay acuerdo de parte en cuanto al plazo, lo fija el tribunal.
Para hacer las adjudicaciones el perito oirá a los interesados, a fin de obrar de conformidad con ellos en
todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones (art. 685 CPCC).
No existen disposiciones específicas que orienten al partidor en su función; todo lo que existe surge de la
doctrina. La doctrina ha subrayado que la división opera sobre una masa hereditaria de la cual se hacen
FI

varias fracciones, y no sobre cada uno de los bienes en particular. Esta masa la constituyen los bienes dejados
a la muerte del causante, más lo que los herederos deben colacionar (art. 3469 CC) y todas las acreencias
de la sucesión, contra terceros o contra los propios herederos.
De la masa sucesoria deben separarse la mitad de los bienes gananciales correspondientes al cónyuge
supérstite a título propio y no como sucesor. Se apartarán los bienes suficientes para pagar las deudas de la


sucesión, es decir, las contraídas por el causante, así como las cargas surgidas tras e deceso: gastos
funerarios, expensas necesarias para la conservación, liquidación y partición de la herencia, esto es, se
procederá a la liquidación o determinación del líquido partible.
Concluida la partición, el perito presentará y el tribunal ordenará ponerla de manifiesto a la oficina, por un
plazo de 5 a 10 días fatales, para que puedan examinarlas los interesados. Si el tribunal no determina el
plazo, éste será de 10 días contados desde la notificación a la oficina de la providencia que ordena poner de
manifiesto la partición. Puede el tribunal, por la importancia del acto, ordenar la notificación a domicilio de
dicho proveído.
Pasado el plazo sin que se hubiese deducido oposición, el tribunal aprobará la operación sin recurso alguno
(art. 687 CPCC).

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OPOSICIÓN:

En el caso de que alguno de los interesados presente oposición, el tribunal los convocará, junto con el perito
partidos, a una audiencia en donde se procurará un acuerdo sobre la operación. La audiencia tendrá lugar
con cualquier número de asistentes (art. 688 CPCC). Si los impugnantes no concurren a dicha audiencia se
los tendrá por desistidos de su impugnación y si el perito no asiste, perderá su derecho a cobrar honorarios
(art. 693 CPCC).
Si en la audiencia los interesados que hubieren asistidos no llegaren a un acuerdo, la ley tiene en cuenta la
naturaleza de la cuestión discutida, pues si ésta versare sobre la legitimidad de la partición, es decir, sobre
si la partición estuviere o no hecha con arreglo a las disposiciones del CC, se pasarán los autos por 6 días a
los opositores, conjunta o separadamente según corresponda, por el procedimiento del juicio abreviado (art.

OM
689 CPCC).
Si la oposición versare sobre los lotes asignados, el tribunal procederá al sorteo de aquellos que fueren
objeto de cuestión entre los respectivos adjudicatarios, a menos que los interesados prefieran la venta de los
bienes en ellos comprendidos para que la partición se haga en dinero (art. 690 CPCC). VER: ARTS. 691 y
692 CPCC.
APROBADA LA PARTICIÓN, SE PROCEDERÁ A EJECUTARLA, ENTREGANDO A CADA
INTERESADO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

.C
ARTÍCULO 691.- Cuando las cuotas de los herederos disconformes con los lotes no fueren iguales, el
sorteo se verificará haciendo tanto lotes como veces la cuota mayor de los cuestionados pueda caber enl
a herencia, adjudicándose al heredero de mayor cuota de los disconformes, el lote que designe la suerte.
ARTÍCULO 692.- Si la cuota mayor excediere la mitad del caudal de la herencia, el sorteo se hará
DD
tomando por base la cuota menor, y al adjudicatario de ella se dará el lote indicado por la suerte.
ARTÍCULO 694.- Aprobada definitivamente la partición, se procederá a ejecutarla, entregando a cada
interesado las constancias correspondientes.
LA

4°) ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA

Frente a la demora que implica la tramitación del juicio sucesorio, será necesario realizar el acto de
administración de los bienes de la sucesión; por ejemplo percibir alquileres de inmuebles.
Esto hace necesario la designación de un administrador judicial de los bienes de la sucesión, que se encargue
FI

de realizar dichas gestiones para evitar un perjuicio a la sucesión y para la continuación de la gestión del
causante, con la finalidad de que sus negocios no se paralicen con los consecuentes daños y perjuicios que
ellos puede ocasionar.
Se encuentra establecido en los arts. 695 y siguientes del CPCC.
El administrador judicial es un ejecutor de la voluntad de los herederos o del juez, en caso de falta de


acuerdo, y que sus facultades se limitan a realizar actos de simple conservación y administración dentro del
marco que determina la ley procesal y sustancial.
Si no hubiere acuerdo de las partes interesadas en cuanto al nombramiento del administrador, el tribunal
nombrará al cónyuge o al heredero que a su juicio sea más apto y ofrezca más garantías para el desempeño
del cargo.
El tribunal no podrá nombrar administrador a un extraño, salvo que por razones especiales, no resulte
conveniente la designación de un heredero (art. 698 CPCC).
La resolución sobre la designación será apelable. Y en cualquier momento los interesados, por unanimidad,
podrán convenir en nombrar otra persona.

ARTÍCULO 701.- Nombrado el administrador se le pondrá en posesión del cargo, previo juramento de
desempeñarlo legalmente. Si fuese un tercero deberá prestar fianza, salvo que sea relevado de ella
unánimemente por los interesados.

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ARTÍCULO 702.- El tribunal ordenará que el dinero efectivo se deposite en el establecimiento público
destinado al efecto y que se entreguen al administrador todos los demás bienes de la herencia, con
excepción de los muebles que fueren de uso personal de los herederos y de los raíces que estuvieren en
poder de alguno de ellos.

TRÁMITE:
ARTÍCULO 712.- Toda cuestión que se suscite con relación a la administración, será resuelta en juicio
abreviado.
FACULTADES DEL ADMINISTRADOR
Las facultades están limitadas por la ley y abarcan todo aquello que haga a la buena administración de los

OM
bienes que integran el acervo hereditario.
Facultades de ARRENDAMIENTO. Facultades de ENAJENACIÓN: están restringidas
especialmente durante el juicio sucesorio, con
ARTÍCULO 703.- El administrador no excepción de los siguientes bienes inventariados:
podrá arrendar los inmuebles de la sucesión,
salvo que mediare acuerdo de los 1) Los que puedan deteriorarse o depreciarse
interesados, presentes o que el tribunal lo
prontamente, o sean de difícil o costosa conservación.

.C
disponga, en caso de disconformidad.
ARTÍCULO 704.- El administrador no podrá 2) Los frutos para cuya enajenación se presenten
contratar en condiciones que obliguen a los
herederos después de la partición.
circunstancias que se estimen ventajosas.
DD
ARTÍCULO 705.- En los arrendamientos de 3) Los que sean necesarios para cubrir los gastos de la
inmuebles de la sucesión, serán preferidos
sucesión.
los herederos en igualdad de circunstancias.
4) Cualquier otro respecto de cuya enajenación
estuvieren conformes todos los interesados.
LA

ARTÍCULO 708.- La solicitud de venta, cuando no fuere


hecha por todos los interesados, será sustanciada por el
trámite de juicio abreviado.
ARTÍCULO 709.- La enajenación se hará en remate
público y en la forma prescripta para el juicio ejecutivo.
FI

ARTÍCULO 710.- Los interesados pueden convenir por


unanimidad en que la enajenación se haga en venta
privada, requiriéndose la aprobación del tribunal, si
hubiere incapaces o ausentes.


ARTÍCULO 711.- El administrador podrá vender en


época y sazón oportunas los frutos que recolecte como
producto de su administración y los que recaude en
concepto de rentas de los bienes de la herencia,
verificándolo por medio de un corredor.
Deberá depositar sin dilación, a disposición del tribunal
en el establecimiento destinado al efecto, el importe
líquido de los frutos enajenados y las rentas percibidas
en efectivo. Las comprobantes correspondientes se
entregarán en secretaría.

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Obligación de rendir cuentas


ARTÍCULO 713.- El administrador está obligado a rendir cuentas al fin de su administración y cada vez
que se lo exija cualquiera de los interesados por medio del tribunal.
ARTÍCULO 714.- Las cuentas se agregarán al expediente de la administración y serán puestas a la oficina
por un plazo de cinco a diez días, vencido el cual no se admitirá reclamación alguna.

Honorarios del administrador


ARTÍCULO 716.- El administrador tendrá derecho, como única remuneración, a un tanto por ciento sobre
el monto del capital recibido y de los valores líquidos percibidos o realizados en razón de la administración.

OM
La retribución será fijada por el tribunal no pudiendo exceder del cinco por ciento. Para su determinación,
se deberá tener en cuenta la calidad de los bienes administrados, el tiempo y demás circunstancias de la
administración.
JUICIO SUCESORIO EN EL CPC DE LA NACION
Remarcaremos en este punto algunas de las diferencias que existe en el proceso sucesorio en el código
procesal civil de la Nación:
 Se encuentra regulado en los arts. 689 a 735 CPCN.

.C
Los legitimados para “abrir” la sucesión son: - los herederos, ya sean legítimos o testamentarios, -
el cónyuge supérstite como socio de la sociedad conyugal a los fines de la liquidación de ésta, - los
acreedores transcurridos 4 meses desde el fallecimiento del causante, - la autoridad encargada de
DD
recibir la herencia vacante, - el albacea, - los representantes de los incapaces, - los legatarios
particulares con objeto de entrar en posesión del legado y, - los cónsules extranjeros tienen
legitimación para solicitar la apertura del sucesorio de sus connacionales cuando estos fallezcan sin
dejar testamento o sin parientes con vocación hereditaria.
LA

 SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL: el art. 698 CPCN establece: “Aprobado el testamento o dictada la


declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos fueren capaces y, a juicio del juez, no
mediare disconformidad fundada en razones atendibles, los ulteriores trámites del procedimiento
sucesorio continuarán extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes. En este
FI

supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación, deberán efectuarse con
la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan. Cumplidos
estos recaudos los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y
entregar las hijuelas a los herederos. Si durante la tramitación extrajudicial se suscitasen
desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos, aquéllas


deberán someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio. El monto de los honorarios por los
trabajos efectuados será el que correspondería si aquellos se hubiesen realizado judicialmente. No
se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales que hubiesen tenido a su cargo el
trámite extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas, para su agregación
al expediente. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el
secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior”

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A diferencia de lo que sucede en nuestro Código provincial, en la Nación se dispone un régimen


diferenciado de declaratoria de herederos, según se trate de una sucesión ab intestato o testamentaria.

SUCESIÓN AB INTESTATO: SUCESIÓN TESTAMENTARIA


1°) Trámite inicial: en la providencia de apertura 1°) Trámite Inicial: distinto es el procedimiento a
del sucesorio el juez dispondrá la citación de seguir según se trate de testamento por acto público

OM
todos los que se consideran con derecho a los o de testamento ológrafo o cerrado. En el primer caso,
bienes dejados por el causante dentro del plazo el juez debe disponer la notificación personal de los
DECLARATORIA DEdesde
de 30 días a contar HEREDEROS:
el día siguiente al de la herederos instituidos, de los demás beneficiarios y
Cuando
del se trata
albacea parade testamentos
que se presentenológrafos
dentroese
detrámite
los 30
Transcurrido el plazo
última publicación de 30 días
de edictos. y siempre
Además que
ordenará está caso
precedido de se
otros: si se trata seedictos.
testamento
resulte acreditado
la publicación el derecho
de edictos de los sucesores,
y la citación el
por cédula, días; contrario los notificará por
íntegramente escrito a puño y letra debe ofrecerse
juez
oficiodictará la declaratoria de herederos. La
o exhorto. dos testigos, si en cambio es un testamento cerrado el
declaratoria no causa estado, por lo que puede

.C
juez llamará a audiencia a un escribano y testigos.
ser ampliada con posterioridad si media 2°) El juez rubricará de principio a fin cada una de las
conformidad entre los herederos, caso contrario: páginas del testamento y designará a un escribano
MEDIDAS PRELIMINARES EN EL CPC DE LA NACIÓN
vía ordinaria. El dictado de la declaratoria de para que
 La administración de la herencia: puede tener lugarlocon
protocolice
anterioridad a la declaratoria de
DD
herederos hace cesar la intervención del
herederos o declarado válido el testamento, tal designación reviste el carácter de provisional (art.
Ministerio Público.
692).
 Una vez dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento el juez debe
convocar a una audiencia con el objeto de designar administrador definitivo, inventariador,
tasador y de efectuar los demás nombramientos que fueren procedentes. ART. 709.
LA

INVENTARIO Y AVALÚO

Conforme lo establece el art. 716 CPCN el inventario y avalúo deben hacerse judicialmente en los siguientes
casos:
FI

En relación al inventario el CPCN formula una distinción según se trate de provisional o definitivo. Luego
de disponer que el inventario se practicara en cualquier estado del proceso, siempre que lo solicite alguno
de los interesados, agrega que el que se practique antes de dictarse la declaratoria de herederos o de
aprobarse el testamento, tendrá carácter provisional (art. 717). El inventario definitivo se hará luego de
cumplidos esos actos.


Una vez realizados el inventario y avalúo se agregarán al proceso y se los pone de manifiesto en la secretaría
por 5 días debiendo las partes ser notificadas por cédula.

DIVISIÓN DE LA HERENCIA
VER Arts. 726, 729, 731 y 732 CPCN.

JUICIO ARBITRAL
“Es aquel procedimiento en que las pates, sea por propio designio o por imposición legal, sustraen el
conocimiento y decisión de la controversia a los órganos jurisdiccionales del Estado para llevarla a terceros,
por ellos elegidos, que reciben el nombre de árbitros”.
No podemos hablar de “jurisdicción arbitral” porque la jurisdicción ÚNICAMENTE le pertenece al Estado,
potestad delegada a los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial en forma exclusiva y
excluyente.

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FORMAS: el arbitraje de divide entre el “voluntario” y el “forzoso”. Existe una tercera hipótesis que se da
cuando las partes, antes del conflicto de intereses, convienen, mediante lo que se denomina “cláusula
compromisoria”, la obligatoriedad de someter cualquier cuestión que se suscite entre ellas en el fututo a
arbitraje; para la mayoría de los autores este supuesto se llama “arbitraje convencional”.

ARBITRAJE VOLUNTARIO
En este tipo de arbitraje las partes deciden someterse por su propia voluntad al arbitraje para resolver el
conflicto de intereses que se suscita entre ellas, sin que con anterioridad existiera entre ellas una cláusula
compromisoria de someter la cuestión a arbitraje. Es decir que la voluntad se manifiesta en el momento en
que se manifiesta la cuestión litigiosa.

OM
ARTÍCULO 601.- Toda controversia entre partes, haya sido o no deducida en juicio, y cualquiera sea el
estado de éste, podrá, de común acuerdo de interesados, someterse a la decisión de tribunales arbitrales,
si no hubiere disposición legal que lo prohíba.
La posibilidad temporal de someter una cuestión a arbitraje es amplísima, refiriendo la ley en cualquier
estado del juicio, sin importar el estado en que se encuenre, puede ser incluso después del decreto de autos
para definitiva.
El art. 602 CPCC establece los supuestos que NO podrán ser sometidos a arbitraje; en donde está

.C
comprometido el orden público y todas aquellas que, de conformidad con el CC o la ley de fondo en general,
no puedan ser objeto de transacción, por ejemplo las cuestiones sobre el estado civil.
ARTÍCULO 602.- No podrán ser sometidos a arbitraje los derechos que, según la legislación de fondo no
DD
puedan ser objeto de transacción.

ARBITRAJE FORZOSO
Proviene de la voluntad de la ley, teniendo en cuenta principalmente la índole de las cuestiones
controvertidas.
LA

ARTÍCULO 603.- Deberán someterse a arbitraje:


1) Los juicios declarativos generales entre ascendientes y descendientes o entre hermanos.
2) Todas las cuestiones que deb1an decidirse por árbitros conforme la legislación de fondo. (Ejemplo de
este inciso es el art. 1627 CC)
FI

ARTÍCULO 604.- El auto en que el tribunal ordene el sometimiento a arbitraje, será apelable

CLAUSULA COMPROMISORIA Y COMPROMISO ARBITRAL


Las partes en función de la autonomía de la voluntad, pueden pactar de manera expresa que en caso de
suscitarse un conflicto de intereses o cualquier controversia, someterán la resolución del diferido a la


decisión de un árbitro, como modo de evitar concurrir a la sede jurisdiccional para resolver sus disputas.
Esa convención hecha en el contrato es lo que se denomina “cláusula compromisoria” que fue redactada
con anterioridad al conflicto. ES PREVENTIVA.
En cambio cuando la controversia ya ha surgido entre las partes, incluso puede haberse accionado en sede
jurisdiccional, las partes, de común acuerdo o en cumplimiento de una cláusula compromisoria antes
pactada, someten la decisión de las cuestiones controvertidas a un árbitro. Este contrato particular se
denomina “compromiso arbitral”.
Una vez suscripto el compromiso quedan las partes obligados a su cumplimiento siendo irrevocable
unilateralmente. El compromiso debe contener:
- La fecha de su otorgamiento.
- El nombre de los otorgantes.
- El nombre de los árbitros.
- La designación clara y precisa de las cuestiones sometidas a su decisión.

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- El art. 607 CPCC menciona cláusulas facultativas como por ejemplo el plazo en que los árbitros
deben resolver, la renuncia al de apelación, etc.
ÁRBITROS
“Son terceros imparciales elegidos por las partes para solucionar el conflicto de intereses que éstas le traen
a su conocimiento y resolución”. Entre ellos se distingue a los árbitros iuris o de derecho y los amigables
componedores. Los primeros resuelven el conflicto con arreglo a las leyes y con sujeción a los
procedimientos establecidos por los cuerpos adjetivos, y los segundos dirimen la contienda de acuerdo a su
leal saber y entender y por regla general sin sujeción a formas legales.
Art. 633 CPCC: El arbitraje forzoso es por su naturaleza de amigable composición y los árbitros deben
fallar las causas "ex aequo et bono" moderando, según las circunstancias, el rigor de las leyes y dando a
los elementos de prueba mayor o menor eficacia de las que les corresponda por derecho.

OM
Art. 634 CPCC: El arbitraje voluntario es de estricto derecho y los árbitros deben fallar la causa como los
tribunales ordinarios, a menos que los interesados convinieren lo contrario.
Condiciones para ser árbitros:
No exige condiciones específicas la ley. Sólo establece que el nombramiento debe recaer en personas
mayores de edad, que sepan leer y escribir y que estén en pleno ejercicio de su capacidad civil. Art. 611
CPCC.

.C
Cuando alguno de los obligados a hacer el nombramiento no lo hiciera la designación recaerá sobre el juez,
debiendo recaer en abogados de la matrícula de conformidad a una lista elaborada por el TSJ.
Designación:
Son designados por las partes generalmente cuando se formaliza el compromiso arbitral, pero si existe
DD
cláusula compromisoria previa ella puede contener el nombre del árbitro. El número de árbitro previsto en
la ley es de uno o tres. Una vez nombrado, se lo notifica para que acepte el cargo, bajo juramento. El art.
619 CPCC establece que los árbitros son recusables por las mismas causales que los jueves en el art. 17
CPCC. Es necesario distinguir entre los árbitros designados por el juez que pueden ser recusados por causas
anteriores a su nombramiento, y los nombrados por las partes sólo por causas posteriores a su nombramiento.
El incidente de recusación se interpone dentro de los 3 días ante el mismo árbitro o ante el tribunal si no
LA

hubiere aceptado el cargo. Art. 620 CPCC. Ver 621 y 623 CPCC.
Competencia:
Su competencia es de carácter restrictiva ya que concluye, en principio, con el dictado del laudo. Será
limitada a la materia y al tiempo que las partes le han otorgado.
PROCEDIMIENTO
FI

El art. 624 CPCC establece que los árbitros una vez que aceptan el cargo, si son 3, deberán nombrar a un
presidente. No pueden trabar embargos, ordenar secuestros o medidas precautorias, imponer multas,
compeler a las partes y a los testigos; todo debe hacerse por intermedio de un JUEZ.
El procedimiento propiamente dicho debe estar previsto en el compromiso arbitral; si el compromiso no


contuviese estipulación respecto a la forma en que los árbitros deben conocer y fallar, éstos lo harán
formando tribunal y según el procedimiento del juicio declarativo que corresponda (art. 626 CPCC).
Cualquiera sea el procedimiento elegido (abreviado u ordinario) el proceso arbitral tiene reglas propias: NO
podrá deducirse excepciones en forma de artículo previo, y podrá producirse prueba desde la aceptación del
cargo hasta el llamamiento de autos para definitiva (art. 627 y 628 CPCC).
SENTENCIA O LAUDO ARBITRAL
La estructura de la sentencia arbitral es similar a la de los árbitros, es decir está dividida en tres partes:
vistos, considerandos y resuelvo.
Art. 630 CPCC: Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todos los puntos sometidos a su decisión y dentro
del plazo señalado en el compromiso, con las prórrogas que se les hubieren acordado.

Cuando no hubiere plazo estipulado, la sentencia deberá dictarse dentro de los cinco meses.

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Cuando no se hubiere estipulado plazo la sentencia debe dictarse dentro de los 5 meses, el plazo es continuo
y comenzará a correr desde la última diligencia de aceptación.
La sentencia arbitral está sometida a distintas directivas en cuanto a su fundamentación, según se trate de
arbitraje forzoso o voluntario. En el primero los árbitros deben fallar ex aequo et bono, moderando el rigor
de las leyes, y dando a los elementos de prueba mayor o menor eficacia de las que les corresponda por
derecho. En el segundo es de estricto derechos y los árbitros deben fallar la causa como los tribunales
ordinarios, es decir con una doble fundamentación: lógica y legal.

RECURSO
Art. 640:
En el caso del arbitraje forzoso este es inapelable salvo vicios de nulidad. El recurso de apelación por vicios

OM
de nulidad procederá en los siguientes casos:
 Por ser nulo el compromiso.
 Por haberse pronunciado la sentencia violando el derecho de defensa del interesado,
 Por haberse dictado la sentencia fuera del plazo
 Por versar la sentencia sobre cosas no comprendidas en el juicio.
Tribunal competente: CAMARA CIVIL Y COMERCIAL.

.C
DD
LA
FI


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BOLILLA 16
JUICIOS EJECUTIVOS, EJECUCIONES FISCALES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA
PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS GENERALES Y ESPECIALES
INTRODUCCIÓN AL TEMA

De acuerdo con las nociones expuestas en su momento, el proceso puede ser, atendiendo a la finalidad de
la pretensión que lo origina de ejecución o de conocimiento. El proceso de conocimiento tiene como objeto
una pretensión tendiente a lograr que el juez o arbitro dilucide y declare, mediante la aplicación de las
normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la
situación jurídica existente entra las partes.
Tal finalidad incide en la estructura del proceso que consta de una etapa de índole informativa, durante cuyo

OM
desarrollo las partes, según las reglas del contradictorio, procuran al juez el conocimiento de los hechos en
que fundan su pretensiones y defensas, proporcionándole, eventualmente, la prueba de los hechos
controvertidos, y de una etapa en la cual, sobre la base de esos elementos de juicio, el juez individualiza,
con respecto a la controversia del caso, alguna de las menciones contenidas en una norma general.
Cuando la sentencia es meramente declarativa, el interés del vencedor queda satisfecho mediante el simple
pronunciamiento de aquélla. Pero cuando se trata de una sentencia de condena que importa el cumplimiento
de una prestación (de dar, hacer o no hacer), y ésta no es voluntariamente cumplida por el obligado, el

.C
ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que se lleve a cabo una ulterior actividad judicial encaminada
a asegurar la integral satisfacción del interés del vencedor. Tal actividad se desarrolla en el denominado
proceso de ejecución, el cual, frente a la hipótesis de incumplimiento de la sentencia por parte del vencido,
no es más que un medio para que, por obra de los órganos judiciales del Estado, se sustituya la ejecución
DD
forzada a la ejecución voluntaria. Desde este punto de vista el proceso de conocimiento y de ejecución se
hallan en un mismo plano jurídico ya que ambos coinciden en procurar la plena tutela de los derechos del
acreedor.

“El proceso de ejecución es aquel cuyo objeto consiste en hacer efectiva la sanción impuesta por una
LA

sentencia de condena”. Sin embargo hay que destacar que el proceso de ejecución puede actuar
autónomamente, o sea que en ciertos casos es posible llevar a cabo la ejecución forzada sin que ella haya
sido precedida por un proceso de conocimiento. Tal es el supuesto de los “títulos ejecutivos extrajudiciales”.
Existe dos clases de juicios ejecutivos extrajudiciales: los convencionales (cuentan con una obligación cierta
y exigible, por ejemplo un cheque) y los administrativos (son constancias expedidas por la administración
FI

y que poseen una deuda exigible). Este procedimiento, para hacer efectivos esta clase de títulos, se conoce
como “juicio ejecutivo”.
Por otro lado encontramos a los “títulos ejecutivos judiciales” que se hallan representados por una sentencia
que ha declarado la legitimidad del derecho del acreedor.
Haya existido o no proceso anterior, los procedimientos ejecutivos se caracterizan porque consisten en


modificar una situación de hecho existente a fin de adecuarla a una situación jurídica resultante, sea una
declaración judicial o de un reconocimiento consignado en un documento al que la ley asigna fuerza
ejecutiva. En la base de todo proceso de ejecución se encuentra un derecho ya cierto o presumiblemente
cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la fuerza.
El primero que analizaremos es el JUICIO EJECUTIVO GENERAL:

JUICIO EJECUTIVO

Consiste en una pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en
algunos de los títulos ejecutivos, que en razón de su forma o contenido autorizan a presumir la certeza del
derecho del acreedor. Todo esto con la finalidad de procurar la celeridad y efectividad.
Son características típicas de este proceso las siguientes: No se discute la causa de la obligación, se restringe
la posibilidad de apelar, se restringe las defensas que puede oponer el demandado.

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TÍTULOS EJECUTIVOS

Iniciamos nuestro análisis teniendo en cuenta que los títulos ejecutivos en general reúnen las siguientes
condiciones: ser una obligación de pagar dinero, que sea una cantidad líquida o liquidable, y que esté en
estado de ser exigible.
Procedencia
ARTÍCULO 517.- Se procederá ejecutivamente siempre que, en virtud de un título que traiga aparejada
ejecución, se demande una obligación exigible de dar una suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable
sobre bases que el mismo título suministre.
Clases

OM
ARTÍCULO 518.- Traen aparejada ejecución:
1) Los instrumentos públicos presentados en forma y los privados reconocidos judicialmente o declarados
tales.
2) Los créditos por alquileres o arrendamientos de inmuebles.
3) Los títulos de créditos, en las condiciones establecidas por la ley de fondo.
4) Las cuentas aprobadas judicialmente.
5) La confesión o el reconocimiento de deuda líquida y exigible, hechos judicialmente.

.C
6) Los certificados de créditos por expensas comunes de los consorcios o comunidades similares, contra
los copropietarios o comuneros, en los inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal y los
asimilados a éste por la ley de fondo, emitidos por el administrador.
7) Los créditos por tributos, retribución de servicios o multas, adeudados al Estado Provincial, las
DD
municipalidades, y sus entes autárquicos, y a los concesionarios de obras y servicios públicos autorizados
para el cobro, certificados según la legislación respectiva.
8) Los demás títulos a los que las leyes atribuyan expresamente fuerza ejecutiva y que no tuvieren
determinado un procedimiento especial.
LA

CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES DE CADA UNO DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS

Los títulos ejecutivos se dividen en completos e incompletos, según requieran de la preparación de la


vía ejecutiva o no. También pueden clasificarse en instrumentos públicos y privados.
FI

Instrumentos públicos y privados: Los primeros dan fe pública, y para que sea considerado título
ejecutivo, además de ser otorgado por un oficial público, debe reunir los requisitos propios de los títulos
ejecutivos en general: deuda líquida, exigible, y de plazo vencido.
Los instrumentos privados, requieren el reconocimiento de la firma por parte del deudor. Ello se satisface
por la preparación de la vía ejecutiva. Sin embargo, el demandado puede alegar falsedad si existiere


adulterio en alguno de los otros requisitos extrínsecos del título ejecutivo, la que deberá introducirse por la
correspondiente excepción.

Créditos por alquileres: constituye título ejecutivo la deuda por alquileres vencidos y pendientes de pago,
por lo que se requiere la presentación del último recibo de pago en el trámite de preparación para preparar
la vía ejecutiva. Son susceptibles de ser ejecutados al locatario, herederos, sucesores procesales,
subarrentarios, herederos, sucesores o representantes. La preparación de la vía ejecutiva será a los fines de
que el demandado reconozca su calidad de locatario, y exhibirá los recibos correspondientes a los que
alquileres que se reclaman.

Títulos de crédito: están regidos por los principios de autonomía, literalidad, y abstracción. El primero de
ellos implica que el derecho que tiene cada tenedor del documento en su circulación es independiente,
desvinculados de toda situación jurídica que tenía el transmitente.

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La literalidad supone que hay que atenerse al propio texto sin que se requiera otras diligencias.
La abstracción significa que la validez el título, esta desvinculada de la causa origen que motivo su creación.

Ellos son:

1) Cheque: es un título de pago con fuerza ejecutiva. Constituye un instrumento formal de pago. Sus
requisitos esenciales son: a) escrito, b) debe contener la denominación “cheque”, c) debe llevar el
nro. De orden impreso en su cuerpo, d) debe indicarse la fecha de emisión, e) debe contener el
nombre del banco contra el cual se libra, f) debe contener la orden pura y simple de pagar, expresada
en letras y números y la moneda, g) debe contener la firma del librador.
Para el caso del cheque diferido se requiere además la fecha de pago, que no puede exceder el plazo

OM
de los 360 días.

2) Pagaré: debe contener: a) la palabra “pagaré, páguese, pagará”, b) una promesa de pagar una suma
fija, estableciendo la moneda, y la cantidad en letra y número, c) el vencimiento, a partir del cual
será exigible, d) un lugar de pago, ya sea la ubicación o cuenta bancaria, e) lugar y fecha de emisión,
f) se debe designar un tomador, que es la persona que lo va a cobrar, g) la firma del emisor del
pagaré. Fijados en el art. 101 del Dec. 5965/63.

.C
3) Facturas conformadas: reguladas por el decreto 6601/63, pero han caído en desuso. Actualmente
se utilizan las “facturas de crédito” que están reguladas por la ley 24.760, y en su art. 2 están
enumeradas los requisitos de su contenido que son similares a las enumeradas para los otros títulos.
DD
Y por último, se añade que como es difícil su regulación no se usan a menudo.

Créditos por expensas: las expensas derivadas del giro del consorcio de un inmueble son entendidas como
los costos comunes que derivan de la operatividad del régimen de la propiedad horizontal. El título
ejecutivo está constituido por el certificado emitido por el administrador, según las pautas fijadas en el
LA

reglamento. Debe contener una constancia del saldo acreedor por parte del consorcio, el lugar, fecha,
períodos o cuentas que comprende la firman y aclaración.

Títulos fiscales: por medios de estos títulos se persigue el cobro judicial de un tributo municipal, esto se
fundamentan en las potestades que tiene el estado en materia impositiva. Contiene los recaudos de los
FI

títulos en general, y la identificación de los sujetos activos y pasivos, el deber tributario, el tipo de
contribución adeudada y la obligación pura y simple de abonar una suma líquida y determinada de dinero.

Certificado de saldo deudor: Se le atribuye carácter de título ejecutivo a las constancias de los saldos
deudores en cuenta corriente bancaria, firmados por el gerente y contador del banco. De tal modo que


luego puede ejecutarse en un proceso ejecutivo.

Otro título: que la ley le asigne ese carácter. Por ej.: las ejecuciones prendarias.

PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA

Los títulos ejecutivos pueden ser completos o incompletos, en estos últimos es necesaria la preparación de
la vía ejecutiva.

ARTÍCULO 519.- La vía ejecutiva podrá prepararse solicitando que:


1) El deudor reconozca su firma, cuando el documento no trajere directamente aparejada ejecución.
2) Para la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste si es locatario o
arrendatario, y en caso afirmativo, exhiba el último recibo.

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3) El tribunal señale el plazo dentro del cual deba hacerse el pago, si en el último se estableciere un plazo
incierto para que una obligación líquida o liquidable conforme al art. 517.

En el primer inciso (instrumentos privados) debe ser citado el suscriptor para que reconozca su firma. Si el
demandado la reconoce expresa, o tácitamente puede iniciarse la vía ejecutiva y el titulo ha sido
completado. Pero si éste, la desconociera fracasa la preparación y el acreedor solo podrá iniciar una
demanda ordinaria.

En el inc. 2 se regula la preparación de los títulos de crédito por alquileres que deriven del contrato de
locación solicitándose al locatario, que se reconozca en carácter de tal y que exhiba los recibos.

OM
El último consiste en que para perfeccionar el título es necesario aclarar el plazo.

TRAMITE

El demandado citado, tiene la carga de contestar en forma clara y precisa.


Actitudes que puede realizar el demandado:
 No comparece, será pasible de los apercibimientos del art. 523, dándosele por reconocida la firma,

.C
o por acreditada la calidad de deudor.
 Comparece, y exhibe los recibos de arrendamiento, el accionante no podrá entablar demanda, o si
acredita parte de ésta, quedará abierta la vía ejecutiva por la diferencia.
DD
ARTÍCULO 523.- El demandado será emplazado para el reconocimiento de firma, o la manifestación en
caso de locación, en la forma ordinaria, bajo apercibimiento de ser tenido por confeso si no compareciere
sin causa justificada, o no hiciere manifestación alguna.
El desconocimiento de firma o de la calidad de locatario deberá ser efectuado por el demandado, en forma
personal ante el actuario, dentro del plazo fijado. Si se tratare de una persona jurídica deberá hacerlo su
LA

representante legal.
En caso de desconocimiento insincero será aplicable lo dispuesto por el art. 83.

DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO


FI

Presentada la demanda, el juez debe analizar los requisitos del título en orden a su suficiencia e integración,
además debe observar la legitimación activa y pasiva en base a los datos que suministre el título ejecutivo.
Si el examen es positivo, el juez ordenará la ejecución y el embargo ejecutivo (libera de ofrecer
contracautela) sobre los bienes del demandado que cubran el crédito que reclama, con sus accesorios, en el
mismo acto se ordenará la citación al comparendo y de remate.


La inactividad del demandado, frente a la citación del remate, conduce al dictado de sentencia. Ya que la
citación es un plazo fatal.

ARTÍCULO 526.- Presentada la demanda, si el título invocado trae aparejada ejecución, se ordenará sin
más trámite que se trabe embargo sobre bienes del demandado y que se lo cite para que comparezca a estar
a derecho en el plazo de ley, y de remate para oponer excepciones dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, bajo apercibimiento. El embargo se hará por el valor reclamado con más los
intereses y costas provisorios que el tribunal fije. El emplazamiento para estar a derecho no se efectuará si
ya hubiere sido realizado con motivo de las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva.
La garantía del embargo sobre el bien gravado comprenderá el monto nominal por el que se hubiere
ordenado y la actualización si correspondiere. El mandamiento de embargo contendrá, en su caso, los
reajustes que el tribunal disponga.

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EXCEPCIONES

El demandado solo puede defenderse oponiendo excepciones. Las mismas pueden ser procesales o
sustanciales. Las primeras: incompetencia, falta de personería. Y las sustanciales: prescripción, pago, plus
petición, quita, espera, remisión, novación, transacción, compromiso documentado, y compensación. De
carácter mixto: litispendencia y cosa juzgada.

ARTÍCULO 547.- En el juicio ejecutivo son excepciones admisibles las de:


1) Incompetencia.
2) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes.
3) Falsedad o inhabilidad de título.

OM
4) Litis pendencia o cosa juzgada.
5) Prescripción.
6) Pago, pluspetición, quita, espera, remisión, novación, transacción o compromiso documentado.
7) Compensación con crédito líquido y exigible que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.

1) Incompetencia: Defensa procesal dilatoria, a través de la cual por lo general, se denuncia la

.C
incompetencia territorial, que puede ser prorrogada por las partes, y sólo podrá ser declarada a
petición de las partes. Por último, añadimos que la sentencia que declara la incompetencia no hace
cosa juzgada sobre la acción ejecutiva, pudiéndose intentar nuevamente ante el juez ante quien se
deba invocar.
DD
2) Falta de personería: Hace referencia a la carencia de legitimación procesal, cuando el actor es
menor de edad o incapaz declarado por sentencia, o cuando la representación que se invoca no existe
o es defectuosa. También puede darse cuando el mandatario no está matriculado o está suspendida
de la misma.
LA

3) Falsedad e inhabilidad: La falsedad del título alude a la falsificación o adulteración de algunos de


los requisitos extrínsecos del título, es decir a la materialidad del mismo, quedando excluida la
posibilidad de introducir una falsedad ideológica. Podemos decir que ambos conceptos guardan una
relación de género (inhabilidad) a especie (falsedad).
Habrá falsedad absoluta cuando se alude a la falsificación de la firma, y será relativa cuando se trate
FI

de enmiendas como agregados o supresiones del título.


Se cuestionará el título cuando se trate de un título que no está regulado en la ley o porque no reúne
los requisitos para ejecutarse (obligación dineraria, líquida, o liquidable). Es importante destacar que
es necesario que quien invoque esta excepción, además niegue la existencia de la deuda. Criterio
que ha sido apoyado jurisprudencialmente.


4) Litis pendencia – cosa juzgada: La primera de ellas está referida a la existencia de otro juicio
ejecutivo aún no concluido en el que concurren los mismos elementos subjetivos, objetivos, y
causales de la pretensión. Mientras que la cosa juzgada se da cuando esta triple identidad se ha
perseguido en otro proceso que finalizó con el dictado de una sentencia.

5) Pago – Plus petición: En este caso quien la plantea debe contar con un instrumento otorgado por el
actor o representante en el que conste una clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta.
La ley impone al ejecutado la obligación de acompañar la documentación que se requiera, que en
general se trata de un recibo que debe contener en forma clara la suma de dinero, extendido por el
acreedor, y debe tener fecha posterior o concomitante a la del vencimiento de la obligación. Nuestro
sistema regula la excepción de plus petición de forma individual. Una vez acreditada la misma, la
sentencia mandará a llevar adelante la ejecución por el importe real del capital e intereses, y costas.

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6) Compensación: Se da cuando dos personas unen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente.


Es importante que el crédito sea líquido y exigible; y que conste en un documento, el cual debe ser
presentado en el juicio.

7) Compromiso: Acuerdo por medio del cual las partes someten la cuestión litigiosa a la decisión de
árbitros o amigables componedores. Debe tratarse de un compromiso documentado, y debe referirse
al título ejecutivo y no a la relación contractual que dio origen.

8) Prescripción: Se refiere a la extinción de la acción por el transcurso del tiempo.

OM
9) Transacción – quita – espera: La primera se refiere al acto jurídico bilateral por el cual las partes
haciéndose concesiones reciprocas, extinguen sus obligaciones litigiosas. Para que sea procedente
esta excepción es necesario la presentación del documento donde conste este Acuerdo, posterior a la
fecha de la obligación y con mención expresa de la intervención del ejecutante y ejecutado en la cual
extinguen la obligación resultante del título.
La quita es la renuncia parcial otorgada por el acreedor en beneficio del deudor con posterioridad al
acto de constitución del título.

.C
Mientras que la espera supone la existencia de un nuevo plazo otorgado por el acreedor en beneficio
del deudor para satisfacer el crédito plasmado en el título ejecutivo.

10) Novación – remisión: La primera se refiere a la extinción de la obligación por haber una
DD
transformación de una obligación por otra. Para que sea una defensa válida es imprescindible que
esté documentada.
La remisión se da cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título en donde consta la
obligación, y de esta forma se entiende como una renuncia al crédito.
LA

TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES

Ante la oposición de una excepción pueden suceder 3 cosas:


1) Desestimación de oficio de la excepción opuesta.
2) Admisión y traslado.
FI

3) Trámite de puro derecho o con prueba.

La inadmisión liminar supone que ante un primer análisis formal se observa que: se oponen excepciones
que no están consagradas en el sistema legal, o no se lo hace de forma clara y concreta, o no se adecúa a la
prueba que debía ofrecer. Ya que como adelantamos que junto a la oposición de excepción debe ofrecerse


prueba, que en general consiste en acompañar los documentos que detallamos anteriormente.

Carga de la prueba. Oportunidad

ARTÍCULO 548.- Corresponderá al demandado la prueba de los hechos en que funde las excepciones. Al
oponerlas deberá ofrecer los medios de que haya de valerse, bajo pena de inadmisibilidad, y pedir la
apertura a prueba, si fuere necesario, para diligenciarla.
En los casos previstos en los incisos 6) y 7) del artículo anterior, el escrito de excepciones se rechazará sin
más trámite cuando no se acompañe la documentación respectiva.
Si se admite la excepción, se correrá traslado al actor para que conteste y ofrezca prueba. El juez en su caso
evaluará si se abre el juicio a prueba o no de acuerdo a la pertinencia de la misma, o a los medios probatorios
elegidos. Ya que muchas veces la misma es utilizada como una dilatación del proceso.

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Desestimación

ARTÍCULO 553.- El tribunal, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible,
meramente dilatoria o carente de utilidad.
En el caso en que el juicio se haya abierto a prueba, se pasará a los alegatos y posteriormente a la sentencia.
Alegatos

ARTÍCULO 554.- Si se hubiera producido prueba, vencido el plazo respectivo, se correrá traslado por
cinco días a cada parte para que alegue, reservándose los escritos en secretaría hasta el decreto de autos.
Llamamiento de autos
ARTÍCULO 555.- No habiéndose abierto a prueba la causa, evacuados los traslados previstos en el

OM
artículo anterior o, en su caso, vencido el período de prueba, sin que se hubiere producido, el tribunal
llamará autos para sentencia.

SENTENCIA

Acto procesal por el que luego de verificar el cumplimiento de determinados requisitos, el juez le confiere
fuerza al título original. Para su dictado se requiere de un examen pormenorizado del título, base de la

.C
acción, y el conocimiento de las defensas opuestas. Se obtiene la cosa juzgada formal.
Es importante destacar, que las resoluciones de mero trámite no son apelables, sin perjuicio de su
cuestionamiento que oportunamente se realizare cuando apele al principal.
DD
ARTÍCULO 556.- La sentencia deberá resolver sobre la legitimidad de las excepciones opuestas y decidir
llevar adelante la ejecución o no hacer lugar a ella.
Juicio declarativo
ARTÍCULO 557.- Cualquiera fuese la sentencia quedará siempre a salvo, al actor y al ejecutado, el
derecho de promover el juicio declarativo que corresponda, sin que puedan volver a discutirse en él las
LA

defensas sobre las que ya recayó pronunciamiento, salvo que se fundaren en pruebas que no se pudieren
ofrecer en el ejecutivo.

Apelación de la sentencia
ARTÍCULO 558.- La sentencia de remate será apelable, excepto por el demandado que no hubiere opuesto
FI

excepciones. El recurso no tendrá efecto suspensivo.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Para que la sentencia de remate sea ejecutada es necesario que el actor preste fianza de devolver lo que


perciba, se ella fuere revocada o se ordene la devolución en juicio de repetición. Ahora bien, las garantías
no serán necesarias si el ejecutado no hubiere entablado juicio de repetición hasta los 30 días contados desde
la sentencia de remate.
Una vez practicadas las garantías, el ejecutante hará la liquidación de capital intereses y costas, de la que
correrá vista al ejecutado por 3 días que serán fatales; si no se contesta la vista será aprobará la ejecución.
Una vez resuelta la liquidación y si lo embargado es dinero, se pagará inmediatamente al acreedor. Si lo
embargado son créditos dinerarios se le entregará al ejecutante la documentación necesaria para su cobro.
Si se trata de valores o acciones, se encomendará su venta al agente de bolsa, y si se trata de otros bienes se
solicitará el remate público.

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Subasta:
 De inmueble: previamente se requerirá informe sobre: deudas de impuestos, tasas, y contribuciones
de la Provincia, o municipalidad, deudas por expensas comunes, condiciones registrales del dominio
y gravámenes, la base imponible según el impuesto provincial , y la ocupación del inmueble
 De muebles: previamente se solicitará que el ejecutado informe si los bienes están prendados o
embargados, se pedirá informe registral si lo son, y por último se pedirá el secuestro.

Orden de remate: Venta en remate público del bien que se trate. Para esto se publicará por edictos
enunciando las condiciones del remate. El precio de la compra se pagará en efectivo o cheque certificado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

OM
Sentencias ejecutables: ya dijimos que el proceso de ejecución es aquel que tiene por objeto asegurar la
eficacia de las sentencias de condena, es decir los pronunciamientos judiciales que imponen el cumplimiento
de alguna prestación (de dar, hacer o no hacer). Pero ello significa que sólo respecto de esa clase de
sentencias rige el procedimiento específico que se analizará a continuación.

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN

.C
Que la sentencia se encuentre consentida o ejecutoriada. Ocurre lo primero cuando las partes, luego
de notificadas, dejan transcurrir el plazo sin interponer recurso alguno, cuando pese a haberse
deducido y otorgado un recurso, se lo declara desierto en virtud de no haberse cumplido con la
DD
carga, o cuando opera la perención en segunda instancia. Una sentencia se encuentra ejecutoriada
cuando ha mediado confirmación, por el Tribunal Superior, de un fallo condenatorio de primera
instancia, o cuando, siendo éste absolutorio, ha sido revocado en segunda instancia.
 Que haya vencido el plazo que la sentencia hubiese fijado para su cumplimiento.
 La ejecución de la sentencia sólo puede llevarse a cabo a pedido del vencedor.
LA

COMPETENCIA

No existe ninguna norma que determine cuál era el juez competente para entender en el procedimiento de
ejecución de sentencia. La mayor parte de la doctrina entiende que es competente el mismo juez que dictó
la resolución; sin embargo existen algunas excepciones como por ejemplo en razón de la naturaleza de la
FI

obligación impuesta por la sentencia, ella deba cumplirse, en el lugar donde se encuentran las cosas sobre
las que versa.
ARTÍCULO 804.- “No podrá negarse la ejecución por razón de incompetencia del tribunal que hubiere
pronunciado la sentencia, sino cuando este invadiese la jurisdicción de los tribunales de la Provincia”.
Corresponde señalar que el art. 801 CPCC señala que las disposiciones sobre ejecución de sentencia son


también aplicables a: 1) la ejecución de multas impuestas en juicio 2) al cobro de costas 3) al cobro de


honorarios regulados judicialmente.

El CPCC reglamenta procedimientos diferentes para la ejecución de sentencias, atendiendo a la índole de


las obligaciones que aquéllas imponen. Las reglas procesales pertinentes varían según que la sentencia
condene:

a) al pago de cantidad líquida,


b) al pago de cantidad ilíquida,
c) a hacer o no hacer o a escriturar,
d) a entregar cosas y
e) a sentencias fuera de la Provincia.

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A) SENTENCIA DE CONDENA AL PAGO DE CANTIDAD LÍQUIDA:


Existe cantidad líquida cuando la sentencia condene al pago de una suma determinada, la cantidad a pagarse
por el vencido sea susceptible de determinación mediante una operación aritmética y con arreglo a las bases
establecidas por la sentencia, el vencedor haya presentado liquidación de capital, intereses y costas y el juez,
previo traslado al deudor, haya aprobado.

ARTÍCULO 805.- Si la sentencia contiene condenación al pago de cantidad líquida o que pueda liquidarse
por simples operaciones aritmética sobre las bases que ella misma determine, se procederá, sin necesidad
de previo requerimiento personal, al embargo de bienes del deudor, en la forma y orden prevenidos para
el juicio ejecutivo, hasta cubrir la cantidad que exprese el mandamiento.

OM
TRÁMITE:
ARTÍCULO 808.- Instada la ejecución se citará al ejecutado para que oponga excepciones en el plazo de
tres días.
ARTÍCULO 809.- Las únicas excepciones admisibles son:
1) Falsedad de la ejecutoria.
2) Prescripción de la ejecutoria.
3) Pago.

.C
4) Quita, espera o remisión.
Deberán fundare en hechos posteriores a la resolución judicial o laudo, y acreditarse con las constancias
del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, bajo pena de
inadmisibilidad.
DD
Si se tratare de los supuestos del art. 801 incisos 2) y 3), las excepciones de los incisos 3) y 4) podrán
fundarse en hechos anteriores, pudiéndose oponer también la falta de legitimación sustancial activa o
pasiva, pero deberán acreditarse en la forma indicada en el párrafo anterior.

Trámite y resolución
LA

ARTÍCULO 810.- Vencido los tres días sin que se opusieren excepciones, se continuará la ejecución, sin
recurso alguno.
Deducida oposición, se correrá traslado al ejecutante por tres días, y si desconociere la firma del
documento que se le atribuye se sorteará un perito calígrafo, procediéndose como está dispuesto en la
prueba pericial.
FI

Contestado el traslado o vencido el plazo, emitido el dictamen o transcurrido el plazo para hacerlo, el
tribunal dictará resolución.
ARTÍCULO 811.- Firme la resolución que orden llevar adelante la ejecución, o prestada caución por el
ejecutante, se procederá a la venta de los bienes y al pago, de acuerdo con las reglas establecidas para el
cumplimiento de la sentencia de remate.


B) SENTENCIAS QUE CONDENA EL PAGO DE CANTIDAD ILÍQUIDA

Cuando la sentencia condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad
líquida, o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. Resulta entonces
determinar, a través de la liquidación, la suma que específicamente debe abonar el vencido al vencedor.

TRÁMITE EN EL CPCC:

ARTÍCULO 812.- En el caso del art. 333, quien hubiere obtenido la sentencia, al instar la ejecución
presentará una relación de los daños y perjuicios, frutos o interese sy su importe, sujetándose, a las bases
establecidas.

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ARTÍCULO 813.- De la relación antes mencionada se dará traslado al condenado por la sentencia, para
que dentro del plazo de seis días conteste lo que estime conveniente.

ARTÍCULO 814.- Si el deudor se conforma con la relación y su importe, o no contestare el traslado, el


tribunal la aprobará sin ulterior recurso y se procederá a hacer efectiva la suma fijada en la forma
establecida en los artículos 805 y 811.

ARTÍCULO 815.- Si el deudor impugnare la relación o su importe, en el mismo acto deberá ofrecer la
prueba, procediéndose de acuerdo con el art. 510 y siguientes.

Condena a rendir cuentas

OM
ARTÍCULO 816.- Las disposiciones referentes a la liquidación de cantidad ilíquidas se aplicarán al caso
en que la sentencia hubiese ordenado la rendición de cuentas de una administración y la entrega del saldo
de las mismas.

C) SENTENCIA QUE CONDENA HACER O NO HACER

.C
Las obligaciones de hacer pueden ejecutarse forzadamente siempre que NO fuere necesario emplear
violencia contra la persona del deudor, pues en tal caso el acreedor puede pedir autorización para ejecutar
el hecho por cuenta del deudor, por sí o por un tercero (salvo que la persona del deudor haya sido elegida
DD
por su oficio o profesión), o bien que la obligación se resuelva en el pago de daños y perjuicios.

ARTÍCULO 818.- Cuando la sentencia imponga una obligación de hacer, si el condenado no la ejecutare
en el plazo que se le hubiere señalado, el vencedor podrá exigir la ejecución forzosa de la obligación, a
menos que fuere necesaria violencia contra la persona del deudor. En este último caso y cuando el
LA

cumplimiento de la obligación se hubiere hecho imposible, deberá el deudor satisfacer los perjuicios e
intereses que se estimarán observando las reglas antes establecidas. Si el hecho pudiese ser ejecutado por
otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor.

ARTÍCULO 819.- Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el


FI

acreedor tendrá derecho a pedir que se repongan las cosas al estado en el que se hallaban, si fuera posible,
y a costa del deudor; o que se le indemnicen por éste los perjuicios e intereses conforme a lo prescripto en
el artículo anterior, si la reposición no fuere posible.

ARTÍCULO 817.- Si el condenado a escriturar no cumpliere la sentencia en el plazo fijado, la escritura




pública será suscripta por el juez a costa de aquél y se otorgará ante el escribano convenido, o en su
defecto, ante el que proponga el ejecutante. El tribunal ordenará las medidas complementarias que
correspondan.

D) SENTENCIA QUE CONDENA A DAR

El acreedor se halla autorizado a pedir que se lo autorice a adquirir la cosa de un tercero, por el precio
corriente en la plaza al tiempo de la adquisición, a cuyo fin corresponde la designación de un perito.

ARTÍCULO 820.- Cuando la condena sea de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para
desapoderar de ella al obligado, quien podrá oponer, en lo pertinente, las excepciones del art. 809. Si la
condena no pudiera cumplirse, el condenado responderá por el valor de la cosa, previa determinación si
fuera necesaria, y por los daños y perjuicios, de acuerdo con los artículos 812 a 814.

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E) SENTENCIAS DICTADAS FUERA DE LA PROVINCIA

ARTÍCULO 803.- Las sentencias dictadas fuera dela Provincia por tribunales argentinos, en materia de
su competencia, serán ejecutadas como las expedidas dentro del territorio de aquélla, siempre que se
presenten en las condiciones de autenticidad exigidas por las leyes generales.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS

Por razones de conveniencia y solidaridad, casi todas las leyes procesales vigentes en el mundo, entre las
cuales se encuentran las argentinas, reconocen bajo ciertas condiciones, la eficacia de las sentencias

OM
pronunciadas en el extranjero, y autorizan a promover su ejecución dentro de los respectivos territorios.
Pero de acuerdo con el sistema generalmente aceptado, a la ejecución de sentencias extranjeras antecede un
trámite preparatorio que culmina con el “exequátur”, que es la declaración en cuya virtud se acuerda a
aquéllas la misma eficacia que revisten las sentencias dictadas por los jueces nacionales. Este juicio de
reconocimiento no versa sobre la relación sustancial controvertida en el proceso que motivó la sentencia
cuya ejecución se solicita. Su objeto, por el contrario, consiste en verificar, por un lado, aparte de la
competencia judicial extranjero y del tipo de pretensión deducida, si el contenido del pronunciamiento se

.C
ajusta a las reglas fundamentales de orden público y si en el procedimiento seguido en el extranjero se ha
respetado la garantía del debido proceso (requisito intrínseco); y, por el otro, si la sentencia reúne los
recaudos de legalización y autenticación exigibles a todo instrumento extranjero (requisito extrínseco).
DD
ARTÍCULO 825.- Las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los
tratados celebrados con el país de que provengan.
Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:
1) Que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal
competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de
LA

una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República
durante o después del juicio tramitado en el extranjero.
2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente
citada y se haya garantizado su defensa.
3) Que la sentencia reuna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere
FI

sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.


4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino.
5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por
un tribunal argentino.


Trámite

ARTÍCULO 826.- Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes.
Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por
tribunales argentinos.

Eficacia de sentencia extranjera

ARTÍCULO 827.- Cuando un juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá
eficacia si reúne los requisitos del art. 825.

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JUICIOS EJECUTVOS ESPECIALES

EJECUCIÓN HIPOTECARIA
La hipoteca es: una garantía real otorgada por el deudor o un tercero en seguridad de un cumplimiento de
una obligación sobre un inmueble, sin entregarlo al acreedor, conservando su uso y goce. Ante el
incumplimiento el acreedor, se usa esta herramienta para la ejecución.

ARTÍCULO 528.- En caso de ejecución hipotecaria regirán las siguientes reglas:


1) en la citación de remate se incluirá la intimación de pago del capital y los intereses en el plazo de tres
días, y se le requerirá que denuncie el nombre y domicilio de terceros poseedores del inmueble hipotecado.
2) En la misma providencia se ordenará requerir del Registro General informe nombre y domicilio de

OM
terceros poseedores y de otros acreedores hipotecarios, y proceda a una anotación preventiva de la
existencia de la ejecución.
3) Si resultare la existencia de terceros poseedores, se ordenará su citación de comparendo y de remate de
acuerdo con el primer párrafo del artículo anterior, para que en el plazo indicado pague la deuda,
abandone el inmueble u oponga excepciones.
4) Los terceros poseedores, posteriores a la anotación preventiva prevista en el inc. 2) no serán
especialmente citados, pero podrán tomar intervención en cualquier estado de la causa, sin retrotraerse el
procedimiento.

.C
Régimen de Ejecución especial ley 24.441
DD
Para que se dé su aplicación es necesario que las partes hayan convenido su aplicación, generalmente por
medio de escritura. También es aplicable para las letras hipotecarias.
En caso de mora e incumplimiento es necesaria la intimación extrajudicial, y de esa forma queda expedita
la vía judicial ejecutiva. Para ello debe presentarse ante el tribunal competente con la letra hipotecaria, los
cupones, y un certificado de dominio del bien, solicitando la ejecución del bien, la verificación del estado
LA

del inmueble y la ocupación del mismo.


De esta presentación, se corre traslado por cinco días al ejecutado para que la conteste y oponga excepciones
(que el deudor no está en mora, que no se haya intimado, que no se haya prevista la aplicación de esta ley,
o que haya vicios graves en la publicidad).
Verificado el estado del inmueble, el acreedor dispondrá la venta en remate público del inmueble
FI

hipotecado, sin intervención judicial, por medio de un escribano, y un martillero, previa publicación de
edictos.

EJECUCIÓN PRENDARIA


Habrá prenda cuando el deudor, por una obligación, presente o futura entregue una cosa mueble o un crédito
en su seguridad de la deuda. En este tópico es necesario remitirse a las leyes de fondo. En estas leyes, se
establece que debe tratarse de un procedimiento sumarísimo, verbal y actuado, donde el deudor tiene
limitada las excepciones. Este procedimiento presenta diferencias en relación al ejecutivo general, como
serían: a) la intimación previa no constituye requisito previo como sí es necesario en las ejec. Hipotecarias,
b) con la citación de remate se ordena al secuestro del bien, c) las excepciones son reducidas, d) en principio
no hay apertura a prueba.
Una vez presentado la ejecución y la citación a remate, se corre traslado por 3 días para que el demandado
comparezca y oponga excepciones (incompetencia, falta de personería, renuncia del crédito, pago,
caducidad de la inscripción y nulidad de la prenda). La sentencia puede apelarse en el plazo de dos días. La
subasta se anunciará con 10 días de anticipación por edictos.

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EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

Cuando el acreedor prendario sea el Estado, una entidad autorizada por el Bco. Central o institución bancaria,
se ha previsto en régimen especial. Ante la presentación del certificado de deuda, el juez ordena el secuestro
de bienes y la entrega al acreedor.

OM
.C
DD
LA
FI


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BOLILLA N° 17
INCIDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Incidentes

“Los incidentes son cuestiones que se suscitan durante la tramitación de un pleito y que tienen alguna
vinculación con él”.
Puede suceder que, durante el transcurso del proceso, se originen conflictos que requieren ser
sustanciados y resueltos con independencia de la cuestión que constituye materia principal o medular
del pleito
Existe en ellos una demanda incidental que contiene una pretensión que se encuentra relacionada con

OM
la cuestión principal, una contestación de demanda, una etapa probatoria generalmente eventual y una
etapa resolutiva que culmina con el dictado de un auto o resolución interlocutoria.
Las pretensiones incidentales pueden consistir en un acuse de negligencia a la contraria, el pedido de
sustitución de una medida cautelar, la nulidad de un acto procesal por vicio de forma, el planteo de
perención de instancia, etc.
La mayoría de los incidentes culminan a través de una resolución interlocutoria, denominada “auto”,
pero algunos deben resolverse en la sentencia (por ejemplo: el incidente de idoneidad de testigos).

.C
ARTICULACIÓN SIMULTÁNEA: por aplicación de los principios de eventualidad,
concentración, celeridad y buena fe procesal, todos los incidentes (cuyas causas existan
simultáneamente), deberán ser articuladas simultáneamente en un mismo escrito, siempre que sea
DD
posible su tramitación conjunta (art. 430 CPCC).

IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA DE LA DEMANDA: la demanda incidental tiene los mismos


requisitos formales que la demanda principal (art. 175 CPCC), pero el tribunal puede rechazar in
limine la demanda incidental sin sustanciación (art. 430 CPCC), si la pretensión que contiene no tiene
LA

sustento jurídico; aun cuando la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales.

CLASIFICACIÓN

NOMINADOS / INNOMINADOS: Art. Suspensivo / no suspensivo: Art. 428 y


FI

427 CPCC. En los primeros, su trámite 429 CPCC. Los incidentes que
está regulado específicamente en la impidieren la prosecución de la causa
legislación procesal y supletoriamente se principal se sustanciarán en la misma
aplican las normas del juicio abreviado. pieza de autos, quedando entre tanto en
Los genéricos o innominados, se rigen por suspenso el curso de aquélla. Los NO


el procedimiento del juicio abreviado, suspensivos tramitan por cuerda


destacándose algunos supuestos separada y no afectan el desarrollo del
excepcionales que prevén un simple juicio principal. Regla general: no
traslado o vista, previo a su resolución suspensivos.
(por ejemplo: el pedido de modificación
de una medida cautelar, art. 463 CPCC).

TERCERÍAS

“Se denomina en la doctrina como tercería a la pretensión deducida por un tercero en un determinado
proceso, en el cual se ha afectado el dominio de un bien de su propiedad o hace valer un derecho privilegiado
a los fines de su cancelación mediante el producido de la venta de un determinado bien en subasta”.

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Si bien la estructura misma del proceso judicial presupone la existencia de dos partes enfrentadas, en algunos
casos la complejidad de las relaciones jurídicas, hace que durante la sustanciación de la litis, con
determinados actos procesales (por ejemplo: el embargo) se afecten los derechos subjetivos de terceros
ajenos al proceso que se sustancia. El interés de este tercero (que se lo denomina TERCERISTA) radica en
oponerse a la realización, en favor del ejecutante de un bien embargado sosteniendo que el bien es SUYO
(tercería de dominio) o que a él le corresponde el PRODUCTO, en caso de subasta, CON PREFERENCIA
AL EJECUTANTE (tercería de mejor derecho).
Tercerista es aquel sujeto que, desinteresado en el resultado del pleito, ejerce su derecho de preferencia ya
sea de dominio, o de ser pagado con prelación al actor.
Se debe distinguir al “tercerista” del “tercero”. Este último se inserta al proceso como parte en el juicio
principal, mientras que el “tercerista” sólo es un incidentista que se admite en juicio, en la medida de su

OM
legítimo derecho, y está relacionado con las medidas cautelares que se adopten en él. Su intervención en el
proceso se realiza mediante la forma accidental porque NO ADQUIERE LA CALIDAD DE PARTE.

REGULACIÓN LEGAL: Arts. 436 a 441 CPCC.

CLASIFICACIÓN

.C
 TERCERÍA DE dominio: es la pretensión deducida en proceso por un tercero que, en virtud
de haberse afectado un bien de su propiedad por una medida cautelar dictada en un proceso,
solicita el levantamiento de dicha medida. A los fines de la eficaz interposición de la tercería
es menester acreditar, bajo pena de inadmisibilidad, el dominio del bien o la posesión de estos,
DD
todo por medios fehacientes (verosimilitud del derecho invocado o dar garantía por los
perjuicios que pueda ocasionar la suspensión del proceso ejecutorio, todo bajo sanción de
inadmisibilidad).
Esta tercería puede incoarse en cualquier momento mientras no haya sido otorgada la posesión
de los bienes, no obstante si ella fuere interpuesta con posterioridad a los 10 días de haberse
LA

conocido la traba de la cautelar o la ejecución, el tercerista cargará con las cosas por
presentación tardía.
Las tercerías tramitan por cuerda separada y en ella intervienen el tercerista y las dos partes;
el efecto de su interposición es, una vez admitida, suspender el remata, salvo el caso previsto
para la venta anticipada.
FI

 TERCERÍA DE MEJOR DERECHO: procede cuando un tercero al proceso hace valer un


privilegio o un derecho de preferencia sobre el bien o patrimonio del ejecutado. La finalidad
no es el levantamiento de la medida cautelar sino que, con el producido de la subasta se le
pague preferentemente el crédito que aduce con privilegio.


La interposición de la tercería debe realizarse con anterioridad al pago de lo producido en


subasta. Debe acreditarse con documentos fehacientes el privilegio o la preferencia que se
pretende hacer valer.
Se sustancia por pieza separada con la participación del tercerista y del ejecutante y ejecutado,
por el trámite del juicio declarativo que corresponda.
El efecto no es la suspensión de la subasta sino que el efecto es la SUSPENSIÓN DEL PAGO,
salvo que se diere fianza, con audiencia de las partes, para responder a las resueltas de la
tercería.

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CADUCIDAD:

La tercería debe articularse dentro de los 10 días, desde que tuvo o debió tener conocimiento del
embargo o ejecución, y sólo en el caso de tercería de dominio. La sanción por presentación después
de ese plazo es la de cargar con las costas por presentación tardía.

MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares pueden conceptualizarse como “aquellas resoluciones judiciales que tienen como
fin garantizar el resultado del proceso o anticipar, durante la sustanciación de éste, la probable resolución
que pueda dictarse al resolver la cuestión principal”.

OM
Tanto en la doctrina Nacional como en la extranjera no existe un criterio uniforme en cuanto a la
denominación y a la naturaleza de las medidas cautelares. Los autores se refieren a ellas como “providencias
cautelares”, “medidas precautorias”, “medidas urgentes”, etc.
Además en la doctrina no existe consenso en cuanto a la determinación de su naturaleza jurídica, ya que
parte de ella la considera un “proceso cautelar” mientras que otros (entre los que se incluyen Angelina
Ferreyra de De la Rúa y Manuel E. Rodríguez Juárez) consideran que no puede hablarse de un proceso
cautelar, por su carácter de sirviente del proceso principal, ya que si bien las medidas cautelares tienen

.C
objeto propio, no se agotan con dicho objeto sino que son accesorias y están sujetas a caducidad.
Otro punto de discusión en la doctrina es si este instituto goza o no de AUTONOMÍA. Así, parte de la
doctrina entiende que estas medidas no constituyen verdaderos procesos autónomos, sino que son accesorias
de un proceso principal. Otros sostienen su autonomía; entre ellos adhieren a esta postura Angelina Ferreyra
DD
de De la Rúa y Manuel E. Rodríguez Juárez.
Quienes se adhieren a la autonomía de las medidas cautelares sostienen que, como instituto, se le reconoce
objeto, fundamentos y caracteres propios. La pretensión cautelar es diferente a la pretensión o petición
principal, y tiene naturaleza, fundamentos y requisitos propios, sin que lo dicho signifique que estas medidas
no deban reputarse como instrumentales o accesorias.
LA

OBJETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Es necesario hacer una distinción entre lo que la doctrina entiende por “medidas cautelares de carácter
asegurativas” y “medidas cautelares de carácter satisfactivo o anticipatorio”
FI

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER


ASEGURATIVAS SATISFACTIVO
OBJETO: resguardar el resultado de un proceso OBJETO: anticipar antes o durante la sustanciación de
declarativo o ejecutivo a fin de que éste no se torne de proceso, la probable resolución a dictarse en él. Su
imposible cumplimiento durante el tiempo que finalidad es evitar que se tornen ilusorios los derecho


transcurre entre la demanda y la sentencia. Ejemplo: de quienes las solicitan. Por ejemplo: el pedido
embargo, inhibición general de bienes, etc. provisorio de alimentos.
-Su finalidad es asegurar o garantizar el resultado del -Su finalidad es lograr una anticipación de la probable
proceso principal. resolución.

En consecuencia, las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar (o anticipar) el resultado
práctico de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado para que la justicia no sea burlada
haciéndola de imposible cumplimiento.

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CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

 Instrumentales: por cuanto no tienen un fin en sí mismas sino que constituyen un accesorio
de otro proceso principal del cual dependen, y a la vez aseguran el cumplimiento de la
sentencia que vaya a dictarse. Su tramitación está al servicio de otro proceso principal del
cual dependen.
Carecen de esta característica los “procesos urgentes” como por ejemplo las “medidas
autosatisfactivas”. Se trata de supuestos en los que la tutela se alcanza sólo con la
pretensión cautelar y no acceden a un proceso principal sino que tienen un fin en sí mismas.

 MUTABLES O MODIFICABLES: las medidas cautelares pueden ser ampliadas,

OM
mejoradas o sustituidas toda vez que se justifique que las existentes no cumplen en forma
adecuada la función de garantía a la cual estaban destinadas. Significa que la medida puede
ser modificada a petición fundada de parte.
La mutabilidad de las medidas cautelares está expresamente prevista en nuestros
ordenamientos procesales. En el Código procesal de la Nación está contenida en los arts.
201 (mejora de la contracautela), 203 (modificación), 205 (peligro de pérdida o
desvalorización), etc. Y en el Código procesal de Córdoba en los arts. 461 (mejora de

.C
contracautela), 463 (modificación de la medida cautelar decretada), etc.
Por lo tanto la sustitución es la regla en materia de medidas cautelares a los fines de
prevenir posibles perjuicios y siempre que se garanticen suficientemente los derechos del
acreedor, por lo que los nuevos bienes deben ser suficientes para asegurar su derecho.
DD
 Provisionales: significa que la medida cautelar trabada se mantiene siempre que continúe
la situación de hecho que le dio origen y en base a la cual se ordenó.
Las medidas cautelares caducan y por tanto, podrá pedirse su levantamiento o cancelación
cuando ha recaído sentencia firme o ejecutoriada en el proceso principal que desestima la
LA

pretensión, puesto que éstas operan como accesorias y al sólo efecto de garantizar el
cumplimiento de una eventual condena.
Es decir que las medidas cautelares subsistirán hasta el momento en que la sentencia definitiva adquiera
ejecutoriedad o mientas perduren las circunstancias fácticas que dieron origen a su dictado, pudiendo
solicitarse el levantamiento de la medida en tanto dichas circunstancias hayan cesado o se hubiesen alterado.
FI

Artículo 202: CARACTER PROVISIONAL.- Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las
circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su
levantamiento. (Código procesal civil y comercial de la Nación)


ARTÍCULO 462.- Se podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares en cualquier momento luego
de la cesación de las circunstancias que las determinaron. (Código procesal civil de Córdoba)

REQUISITOS DE FUNDABILIDAD

Atento que el dictado de una pretensión cautelar puede ocasionar gravámenes en los derechos del afectado,
la ley exige una serie de requisitos sin los cuales no se admite su procedencia. Tales presupuestos,
denominados por la doctrina “de fundabilidad” son tres:

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a) VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO

Significa la aparente existencia del derecho a proteger. No se requiere para la procedencia de una pretensión
cautelar un examen de “certeza” sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo una verosimilitud del
derecho a proteger, en el sentido de “probabilidad” de su existencia (apariencia del buen derecho), de manera
tal que justifique el aseguramiento de un eventual progreso de la demanda instaurada.
La prueba de tal verosimilitud no requiere que sea acabada, pues el derecho invocado habrá de ser materia
del juicio principal.

¿Cómo hacemos para acreditar la verosimilitud del derecho?

OM
Esto varía de acuerdo a los diferentes supuestos que contempla tanto la ley procesal como la ley de
fondo; a saber:

 En algunos supuestos es necesario acreditar sumariamente y en la forma que la ley lo


determina la verosimilitud del derecho; por ejemplo: art. 457, primera parte, CPCC.
 En otros casos sólo basta la enunciación clara, lógica y coherente de la pretensión.
 Existen casos en los cuales la parte se encuentra dispensada de acreditar la “verosimilitud

.C
del derecho”. Por ejemplo el art. 466 CPCC que autoriza al acreedor a solicitar embargo
preventivo sobre bienes del deudor, “sin necesidad de acreditar la deuda”, pero con la
condición de prestar una adecuada contracautela.
DD
 Cuando se trata de lograr una pretensión cautelar contra quien hubiese obtenido una
sentencia favorable, la verosimilitud del derecho se presume legalmente. Ejemplos: arts.
63 y 212 CPC de la Nación.
 Cuando se trata de derechos de índole personal y NO patrimonial, la verosimilitud del
derecho se flexibiliza por el interés que está en juego y el daño irreparable que puede sufrir
el interesado. Por ejemplo: las medidas de seguridad que el juez puede disponer a pedido
LA

de parte aún antes de la iniciación del juicio de separación personal o de divorcio vincular
para evitar que la administración o disposición de bienes por uno de los cónyuges pueda
poner en peligro los derechos patrimoniales del otro.

b) PELIGRO EN LA DEMORA: periculum in mora


FI

Si las medidas cautelares tienen como objeto principal asegurar el resultado del proceso a fin de que éste no
se torne de imposible cumplimiento durante el tiempo que transcurre entre la demanda y sentencia, es obvio
que si tal peligro no existiera, no se justificaría el dictado de una medida cautelar.
Al igual que con la verosimilitud del derecho no debe exigirse, a los fines del otorgamiento de la cautelar


solicitada, una prueba plena y concluyente sobre la existencia del “peligro en la demora”, sino una mera
acreditación de su existencia, por lo que el tribunal podrá ordenar en algunos casos la agregación de algún
elemento probatorio que demuestre su existencia. Es decir, a veces la ley procesal exige expresamente la
acreditación de este requisito, en otros es suficiente su invocación utilizando las palabras “peligro en la
demora”, u otras de significado equivalente.

c) CONTRACAUTELA

Una de las características esenciales de las cautelares en el proceso civil es que son dictadas “in audita
parte”, esto es, sin previa audiencia de la parte afectada, es por ello que la ley ritual exige, además de los ya
aludidos requisitos de “verosimilitud del derecho” y la acreditación del “peligro en la demora”, el
otorgamiento por parte de quien solicita la medida, de una adecuada “contracautela” (esto es prestar fianza

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u otra caución), que sea suficiente para responder por las costas y los daños y perjuicios ocasionados, si
resultare que el derecho que se pretende asegurar no existe.
Consiste en la garantía que deben suministrar quienes solicitan una medida cautelar a fin de asegurar la
reparación de los daños que pueden ocasionarse al afectado cuando hubiese sido decretada indebidamente.

La fianza o caución que exigen los códigos rituales, NO se refieren al RESULTADO O MONTO DEL
PROCESO PRINCIPAL, sino a los POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS que puede ocasionar la medida
cautelar solicitada indebidamente, o lo que es lo mismo, por quien no tiene derecho. La ley no determina
éste monto, por lo que quedará librado a la apreciación judicial; el juez tiene facultades discrecionales para
determinarla (deberá tener en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la
demora, el valor presunto de los bienes afectados, etc).

OM
LA CAUCIÓN NO PUEDE SER NUNCA TAN GRAVOSA COMO PARA FRUSTAR EL DERECHO
DEL SOLICITANTE.

Existen distintas clases de contracautela:

.C
Caución Real: constituye la
afectación de un bien mueble o
inmueble de propiedad del
solicitante de la medida
Caución Juratoria: es el
juramento que presta el propio
solicitante de la pretensión
cautelar de responder
Caución Personal: es la garantía
procesal que presta un tercero de
reconocida solvencia,
responder por los daños que
de
DD
(depósito de bienes, prenda, patrimonialmente por su pudiesen sobrevenir al afectado
etc), para responder por los adopción. Es una declaración y que puede ser demandado con
daños que se puede ocasionar bajo juramento. Actualmente se prescindencia del deudor
con ella. ACLARACIÓN: la tiende a prescindir de ésta principal, al carecer el fiador de
Atento al carácter de de
responsabilidad mutabilidad caución yapropias
quieny provisionaidad que de nolasda una
pretensiones beneficio
cautelares;dela excusión. Ela fiador
ley autoriza
LA

la parte la
solicita afectada
medidapornolasecautelar,
limitaráen cualquier
soluciónestado
acorde dela proceso, a pedir
la naturaleza y unasimplemente manifiesta
mejora de la contracautela, su
probando sumariamente
exclusivamente al valorquedeésta
loses insuficiente (art.
finalidad de la 461 CPCC;
medida art. 201 CPCN).
cautelar. Esta ante
voluntad mejoraelpodrá ser
Tribunal de
tanto en relación
bienes al monto
caucionados, como
sino al tipo de medida solicitada (por ejemplo, caución
que real enen
obligarse lugar de personal,
tal carácter.
etc).
responderá además con todos
REGLA
los GENERAL
bienes que integran su
FI

patrimonio.
La contracautela se solicita sólo para las medidas cautelares relativas a bienes.

EXCEPCIONES:


1)No se exigirá caución a la Nación, a las provincias, a las municipalidades, a los entes oficiales autárquicos
(pues se presume su solvencia).

2)No se exigirá caución a quién litigue con ASESOR LETRADO o con Beneficio de Litigar Sin Gastos
(arts. 460 CPCC y 200 CPCN).

3)En el CPC de la NACIÓN (art. 200) exime de la exigencia de contracautela a la persona que justifique ser
reconocidamente abonada (esta condición deberá ser medida en relación a la importancia económica de la
caución a satisfacer, comparativamente con el patrimonio del solicitante).

4)Se hace innecesario la prestación de caución cuando existe una presución de autenticidad del título que
constituye la bse de la acción. Ejemplo: Art. 469 inc. 1 CPCC establece la posibilidad de pedir el embargo
preventivo sin necesidad de presta caución a quien hubiese obtenido una “sentencia favorable”.

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5)Se exime de prestar fianza cuando se solicita embargo preventivo el cónyuge, en los juicios de nulidad
del matrimonio, divorcio, separación de bienes, etc (art. 469, incs. 2, 3, 4, 5 y 6 CPCC).
6)El art. 470 CPCC establece que están eximidos de prestar contracautela a los acreedores a quienes las
leyes de fondo acuerden privilegios sobre ciertos bienes, quienes paea hacerlo deberán acreditar su calidad
de tales respecto de la persona contra quienes se pide el embargo y además justificar que los bienes de que
se trata están afectados al privilegio.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

ATENDIENDO A LA MATERIA SOBRE LA CUAL SE PRACTICAN

OM
MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS PARA
PARA ASEGURAR BIENES PARA ASEGURAR ASEGURAR ELEMENTOS
O MANTENER EL STATU PERSONAS PROBATORIOS
QUO RESPECTO DE BIENES Tienen por objeto la Pueden ser solicitadas en
O COSAS

.C
Tutelan la integridad o el
valor económico de los
protección de la integridad
física o moral de las
personas y la satisfacción de
sus medidas urgentes. Por
forma anticipada, en un
proceso de conocimiento,
cuando quien pretenda
demandar, o quien con
DD
bienes y cosas, por ejemplo:
“embargo preventivo”, ejemplo la “guarda de fundamento prevea ser
“secuestro”, “inhibición personas”. demandado, tuviere motivos
general de bienes”, etc. para temer que la
producción de ciertas
ATENDIENDO A LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN pruebas pudieran resultar
LA

imposibles o muy
dificultosas en el período
MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER
probatorio respectivo.
ASEGURATIVO SATISFACTIVO O ANTICIPATORIO
Tienen como fin tratar de garantizar el resultado del Tratan de lograr una anticipación de la
FI

proceso declarativo o ejecutivo, a fin de que éste no probable resolución a dictarse dentro de él.
se torne de imposible cumplimiento durante el Se procura evitar el perjuicio que podría
largo período que puede llevar su desarrollo hasta significar para el peticionante de la medida,
el dictado de la resolución final. Tratan de evitar que la demora en la satisfacción de la pretensión
el posible desapoderamiento o insolvencia del hasta el momento en que se dicte la


deudor que puede sobrevenir durante el juicio, resolución definitiva. Por ejemplo: la fijación
ATENDIENDO A LA FORMA EN QUE ESTÁN
afecte o frustre las expectativas del acreedor. Por de la cuotaNORMATIVAMENTE
REGLADAS alimentaria.
ejemplo: embargo preventivo, secuestro, etc.
MEDIDAS CAUTELARES NOMINADAS MEDIDAS CAUTELARES
Son aquellas que están enunciadas, reguladas INNOMINADAS
y contempladas específicamente por la ley So medidas que puede dictar el juez,
procesal.
CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES conforme a las necesidades del caso,
cuando no existe una norma específica
El proceso cautelar se encuentra sujeto a un régimen específico de que satisfaga
caducidad cuando la necesidad
la medida decretadade
aseguramiento.
en él se ha trabado con anterioridad a la promoción del juicio principal. Art. 484 CPCC.

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Su finalidad radica en evitar la subsistencia de las medidas cautelares más allá del tiempo razonable como
para que el peticionante pueda formular la correspondiente demanda e impedir que se utilice con el único
fin de ocasionar un perjuicio al afectado.
A diferencia de lo que sucede en el Código Procesal de la Nación, la caducidad de la medida cautelar
funciona en nuestra legislación procesal, sólo a instancia o solicitud de parte, y no podría el juez declararla
de oficio.

ARTÍCULO 465.- Si la medida cautelar se hubiere decretado antes de la demanda, el peticionante deberá
promoverla dentro de los diez días posteriores a aquél en que la medida se trabó o desde que la obligación
fuere exigible. Vencido este plazo, el afectado podrá pedir la cancelación (…)

OM
Por el contrario, el CPC de la Nación establece que se producirá la caducidad de pleno derecho de las
medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de una
“obligación exigible” no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba, aunque
la otra parte hubiera deducido recurso (art. 207). Es decir que la caducidad opera de pleno derecho sin
necesidad de declaración alguna.
Volviendo al art. 465 del CPCC este expresa que “el pedido de medidas previas tiene los efectos de la
demanda”, lo que significa, que luego de trabada la medida cautelar, el beneficiario tiene 10 días para

.C
entablar la demanda, o bien para interponer una medida preparatoria (art. 485 CPCC), o de prueba anticipada
(art. 486 CPCC), o una preparación de la vía ejecutiva (art. 519 CPCC).
Ahora bien, si se interpone alguna de estas medidas previas, la misma norma añade que se producirá la
caducidad (de la cautelar trabada) si transcurren 10 días sin instarse el procedimiento o si no se entabla la
DD
demanda en el mismo plazo luego de culminado. Vemos que la única que puede ser solicitada “antes” de la
demanda, es el embargo preventivo, conforme lo establece el art. 456 CPCC. Es decir que sólo respecto de
ésta es que entra en juego la figura de la caducidad que estamos analizando.
Del pedido de caducidad se debe correr vista al solicitante bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con
la petición y el tribunal ordenará la cancelación de la medida si el peticionante no acreditara, en el plazo de
LA

la vista (que es de 3 días) haber promovido la demanda con anterioridad al pedido de caducidad (art. 465
CPCC).

¿Cuándo comienza a computarse el plazo de caducidad?


“Desde que se hace efectiva la traba de la medida cautelar”
FI

 Si se trata de un embargo preventivo sobre bienes muebles registrables o inmuebles: el plazo


comienza a correr a partir de la inscripción en el Registro respectivo.
 Si se trata de un embargo sobre una suma de dinero, a partir del momento en que éste queda
indisponible y a la orden del tribunal.


 Si se trata de una medida innominada, el plazo correrá desde que se haga efectiva la medida o en
su defecto desde la notificación al destinatario.

Por último, marcaremos otra diferencia con el Código procesal de la Nación, que establece que una vez
ordenara la cancelación de la medida ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como
previa a la promoción de proceso; mientras que nuestro Código no contiene ninguna disposición similar y
tratándose de un trámite incidental, parte de la doctrina considera que corresponde aplicar el art. 134 CPCC
y por lo tanto una vez que el actor abone las costas, podría válidamente solicitar la misma cautelar aún
antes de la demanda.

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MEDIDAS CAUTELARES EN PARTICULAR

1) EMBARGO
“Consiste en la medida cautelar en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno a varios bienes de quien es o
ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o de ejecución, con miras a asegurar la eficacia
práctica o el resultado de tales procesos”.
Lo que caracteriza al embargo es que no importa un desapropio del bien, pues la cosa continúa siendo
propiedad del ejecutado mientras no se proceda a su secuestro o venta forzosa en remate público por orden
del juez competente. Su fin es asegurar la indisponibilidad del objeto embargado; pero esa indisponibilidad
NO ES ABSOLUTA, ya que por ejemplo se admite la enajenación de tales bienes, pero condicionado a que
se declare la existencia del embargo.

OM
CLASES DE EMBARGO

 EMBARGO PREVENTIVO: es el que se traba antes de la iniciación del juicio o durante el


trámite del juicio ordinario o abreviado. Se halla autorizado para asegurar el cumplimiento tanto
de obligaciones de dar cantidades de cosas o cosas ciertas y determinadas., así como también de
hacer y de no hacer.

.C
 EMBARGO EJECUTIVO: es el que se ordena juntamente con la demanda ejecutiva y que, como
se funda en un título que goza de presunción de autenticidad, NO requiere demostración de la
verosimilitud del derecho y tampoco deberá prestarse fianza.
DD
 EMBARGO EJECUTORIO: es el embargo que se solicita cuando existe sentencia firme, durante
la etapa de la ejecución de sentencia.

A pesar de la distinción es aplicable al embargo preventivo lo dispuesto en relación al embargo ejecutivo


LA

sobre todo lo relacionado al mandatario de ejecución, el modo de cumplirse y las ampliaciones a que hubiere
dado lugar (arts. 472 CPCC y 213 CPCN)

ARTÍCULO 472.- Es aplicble a los embargos preventivos lo dispuesto en el juicio ejecutivo sobre el
mandamiento de ejecución, el modo de cumplirse y las ampliaciones a que hubiere lugar.
FI

Artículo 213: FORMA DE LA TRABA.- En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la
forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se
reclama y las costas. Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado,
el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.


PROCEDIMIENTO DEL EMBARGO PREVENTIVO

La oportunidad para la traba de la medida cautelar está determinada en el art. 466 CPCC:

ARTÍCULO 466.- En cualquier estado de la causa y aun antes de entablar la demanda, podrá el acreedor
pedir el embargo preventivo de bienes del deudor, sin necesidad de acreditar la deuda y con la sola
condición de prestar fianza de conformidad con el art. 1998 del Código Civil o dar otra caución equivalente
por cantidad que, a juicio del tribunal, sea bastante para cubrir los daños y perjuicios, si resultare que la
deuda no existe.
En cuanto a los presupuestos de admisibilidad vemos que no es necesario acreditar prima facie el derecho
para trabar preventivo, sólo basta que el interesado otorgue una contracautela o caución adecuada.

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El CPC de la Nación establece que para la procedencia del embargo preventivo el interesado no sólo debe
invocar sino también acreditar sumariamente la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora
que puede aparejar el lento tránsito de la causa hacia la sentencia definitiva (arts. 209 a 213 CPCN).
En cuanto al límite del embargo, los ordenamientos procesales establecen con precisión que el embargo
preventivo se limitará a los bienes necesarios para cubrir la deuda, intereses y costas provisorias (arts. 471
CPCC y 213 CPCN). Vemos que la ley no fija un monto para el otorgamiento del embargo preventivo por
lo que está librada, en principio, a la apreciación judicial, a cuyo fin habrá de tener en cuenta el valor
presunto de los bienes afectados por ésta, la que además, deberá ser proporcional al contenido de la
responsabilidad que cubre, pero cuidando a la vez que este presupuesto no resulte tan gravoso como para
que constituya un obstáculo para la efectiva tutela del derecho.

OM
Si el embargo recayere:

 SOBRE BIENES MUEBLES: salvo que se hubiere nombrado como depositario a un tercero, el
propietario podrá seguir en posesión de estos y seguir con el uso normal. Caso contrario,
designará el tribunal a una persona de responsabilidad, secuestrando los bienes, su fuere
necesario (art. 534 CPCC).
 SOBRE BIENES REGISTRABLES: se ordenará el registro respectivo anotarlo e informar sobre

.C
dominio y gravámenes.
 SOBRE CRÉDITOS: se hará saber el embargo al deudor de ellos, por el ejecutor o por cédula
de notificación, previéndolo que al vencimiento de la obligación deberá depositar el importe a la
DD
orden del tribunal interviniente (art. 536 CPCC).

En el mandamiento de embargo se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de
ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento del domicilio en caso de resistencia y si
fuere necesario para su cometido (art. 553 CPCC y art. 214 CPCN). Puede solicitarse habilitación de días y
horas inhábiles para la ejecución de la medida, cuando hubiere riesgo de que ésta pudiera frustrarse por la
LA

demora. El mandamiento se expedirá por duplicado se dejará la copia, juntamente con una del acta de
embargo al embargado o a persona de la casa o dentro de ella si no hubiera quien la recibiera (art. 553
CPCC).
La providencia que admite o deniega el embargo preventivo es recurrible por reposición y apelación en
subsidio, si la medida fue dictada sin sustanciación. Por el contrario, si fue sustanciada procederá apelación
FI

(art. 458 CPCC).

SUSTITUCION Y AMPLIACIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO


Atento al carácter provisional del embargo preventivo, el deudor puede requerir la sustitución de la medida
cautelar por otra que resulte menos perjudicial (art. 463 CPCC). También puede pedir la sustitución por otro


bien, siempre que el sustituto revista suficiencia económica para alcanzar una eficacia similar. También el
demandado pordrá solicitar la sustitución del bien embargado por fianza personal equivalente siempre que
el embargo no recaiga sobre bienes objeto del juicio o en los que las leyes acuerdan privilegios (art. 473
CPCC).
El tribunal decretará, a solicitud de parte y sin sustanciación, la ampliación del embargo, si estimare que los
bienes embargados serían de dudosa suficiencia para responder a la ejecución. También cuando su petición
se funde en haberse deducido tercería o cuando se limite a bienes especialmente afectados a la seguridad
del crédito que se reclama.

BIENES SUSCEPTIBLES DE EMBARGO

Deben ser bienes de propiedad del deudor o sujeto pasivo del proceso, si se trata de un juicio contencioso.
También pueden solicitarse en actos de jurisdicción voluntaria.

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En general: son susceptibles de embargo la totalidad de los bienes materiales e inmateriales que siendo
apreciables en dinero forman el patrimonio de una persona, de conformidad a los arts. 2311 y 2312 CC.
Las reglas de la inembargabilidad deben ser siempre de interpretación restrictiva, por lo que en caso de
duda, debe prevalecer el criterio sobre la embargabilidad de los bienes.
El objeto del embargo no se limita exclusivamente a cosas en el sentido estricto del vocablo, sino que se ha
aceptado la traba de embargos sobre derechos y acciones del deudor en una sucesión indivisa.
Para establecer el orden de los bienes a embargar debemos remitirnos a lo dispuesto para el embargo
ejecutivo, en el art. 538 CPCC. En este sentido la norma expresa:

EL embargo de bienes se hará en el orden siguiente:


1) Dinero efectivo;

OM
2) Efectos públicos;
3) Alhajas, piedras o metales preciosos;
4) Bienes muebles o semovientes;
5) Bienes raíces;
6) Créditos o acciones, y
7) Sueldos, salarios y pensiones.
El deudor podrá variar el orden establecido precedentemente, siempre que presente bienes suficientes y de

.C
fácil realización a juicio del ejecutor.

BIENES INEMBARGABLES
DD
El art. 542 CPCC establece:
“No se podrá trabar embargo sobre:

1) Ropas, enseres y muebles de uso del demandado y su familia.


El fundamento de esta disposición radica en que resulta lesivo al orden social permitir que quien se ve
LA

impedido de afrontar el pago de una deuda sea privado por sus acreedores de aquello que es el indispensable
para llevar, junto con su familia, una existencia humana digna. Está basada en el respeto a la persona humana
y a sus derechos esenciales.

2) Los muebles, herramientas, instrumentos o libros necesarios para el ejercicio personal de la


FI

profesión, arte u oficio del demandado y su familia.


Será el deudor quien deba acreditar la actividad que realiza a los fines de la inembargabilidad. Se limita a
los elementos requeridos para el desempeño personal de la actividad de que se trate o bien a la de su familia,
por lo tanto si la actividad del deudor se desenvuelve como una empresa, dichos bienes podrán ser objeto
de embargos preventivos.


3) Las pensiones alimentarias y litis expensas.

4) El usufructo que tuvieren los padres sobre los bienes de sus hijos, en la medida que fueren
indispensables para atender las cargas respectivas.

5) Los sepulcros, salvo que se reclamare su precio de venta, construcción o reparación.


Esta norma dispone excepciones, por ejemplo: “la Municipalidad puede embargar una sepultura cuando se
trata de la ejecución de un crédito a su favor originado en las refacciones hechas en ésta y en ejercicio del
poder de policía.

6) Los bienes afectados a cualquier culto reconocido.

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7) Los bienes que se hallen expresamente exceptuados por otras leyes.


Por ejemplo: la inembargabilidad de las indemnizaciones laborales, la inembargabilidad de la vivienda
única, etc.

PRIORIDAD DEL PRIMER EMBARGANTE

El embargo no impide que otro acreedor, aun de fecha posterior, realice la subasta; pero ésta no puede
lesionar el derecho del primer embargante, que se transfiere al precio obtenido, salvo mejor preferencia.
La prioridad del primer embargante se encuentra contemplada en el art. 218 CPCN:

Artículo 218: PRIORIDAD DEL PRIMER EMBARGANTE.- El acreedor que ha obtenido el embargo de

OM
bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito,
intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos
posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan
obtenido embargos anteriores.

Sin embargo el CPCC no contiene alguna disposición similar a la establecida en dicho artículo, es por ello
que tanto la doctrina como la jurisprudencia de Córdoba no se ponen de acuerdo en si existe para nuestro

.C
procedimiento la prioridad del primer embargante.
Si nos preguntamos quién tiene más derecho, si el que embargó primero o quien llegó antes a la ejecución,
ello dependerá de las circunstancias que rodean el caso, pero no serán los jueces los que tengan que resolver
esta contienda sino los legisladores.
DD
ACLARACIÓN: aun cuando no existe ninguna norma que contemple la prioridad del primer embargante,
los tribunales locales lo han aceptado.

2) INTERVENCIÓN JUDICIAL
LA

“Es la medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el juez, en calidad de auxiliar externo de
éste, interfiere en la actividad económica de una persona física o jurídica, sea para asegurar la ejecución
forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes”.
Conforme al art. 475, encontramos en nuestra legislación dos clases de intervención judicial:
FI

 La intervención con fines de recaudación: es la cautelar que puede solicitar el acreedor a falta de
otra medida más eficaz o como complemento de la dispuesta, siempre que se disponga sobre bienes
productores de rentas o frutos (art. 476 CPCC y art. 223 CPCN). La función del interventor-
recaudador se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna
en la administración. El juez es el que debe determinar el monto de la recaudación, que no podrá


exceder del 20% de las entradas brutas. Es una medida que procede en forma directa o conjunta con
el embargo preventivo.
--- Este tipo de intervención no es procedente sólo respecto de sociedades comerciales, sino que
también puede aplicarse a comercios y a particulares que posean bienes productores de rentas o
frutos ---

 La intervención con fines de información: es aquella medida cautelar en la que el juez, de oficio
o a petición de parte designa a un informante o veedor, para que dé noticias acerca del estado de los
bienes objeto de juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que la providencia
que lo designe establezca (art. 477 CPCC art. 224 CPCN).

Este tipo de medida es de carácter excepcional y si hubiera otra más idónea para asegurar el resultado del
proceso, el juez deberá negarse a autorizarla, a fin de no provocar un daño mayor que el que se quiere evitar.

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PROCEDIMIENTO

La medida debe ser solicitada juntamente con la demanda o después y para su ejecución es necesario que el
peticionante preste una adecuada contracautela que se fijará teniendo en cuenta la clase de intervención, los
perjuicios que pudiera irrogar y las costas (además la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora).
La designación del interventor recaerá en lo posible en una persona que posea conocimientos necesarios
para desempeñarse en el cargo, debiendo ser una persona totalmente ajena a la sociedad o al negocio
intervenido. Debe cumplir con las directivas impartidas por el tribunal y deberá presentar informes
periódicos y uno final, al concluir su cometido (art. 479 CPCC, y 229 CPCN).

OM
3) INHINICIÓN GENERAL DE BIENES

“Constituye una medida cautelar que se traduce en la interdicción de vender o gravar, genéricamente,
cualquier cosa, inmueble o mueble registrable de que el deudor pueda ser propietario en el momento de
anotarse la medida, o que adquiera con posterioridad”.
Aparece como una previsión de excepción y substitutiva desde que tiene fundamento por carencia,
insuficiencia o desconocimiento de los bienes del deudor a los efectos de un embargo.

.C
Es una medida sucedánea del embargo y se halla condicionada a la circunstancia de que no se conocieran
bienes del deudor (requisito condicionante de la medida). La particularidad de ella, es que no se otorga en
contra de una persona sino que constituye una limitación a la facultad de disponer de ciertos bienes cuyo
DD
dominio conste en registros públicos.
La inhibición general de bienes también es viable, en el juicio ejecutivo, aunque en tal caso, y como sucede
con el embargo ejecutivo, la medida no se halla condicionada a la previa prestación de contracautela.

El art. 481 CPCC dispone: “En todos los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no pudiere hacerse
LA

efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá
solicitarse contra aquél la inhibición general de disponer de sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto
siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.
El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo
otro dato que pueda individualizarlo, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes”.
FI

El que solicita la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor.

Por último cabe aclarar que el CPCN establece un plazo de extinción; que nuestro CPCC no establece,
aunque existe acuerdo en que se aplique el mismo plazo:
Art. 207: (…) Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los CINCO (5) años de la fecha de su anotación


en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del
plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.

4) SECUESTRO

“Es la medida judicial en cuya virtud se desapodera a una persona de una cosa litigiosa o embargada o de
un documento que tiene el deber de presentar o de restituir”.
Se sustrae el uso y disposición del sujeto afectado por la medida, una cosa, generalmente mueble, sobre la
cual se litiga o se va a litigar, poniéndola en manos de un custodio judicial, mientras se decide la
controversia.

La doctrina distingue tres clases de secuestro:

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 SANCIONATORIO: aquel que aparece como consecuencia del incumplimiento de la orden de


exhibición o restitución de una cosa, documento o un expediente. Ocurre cuando las partes o un
tercero no cumplen la orden o mandato judicial de exhibir un documento, de restituir una cosa o se
hace caso omiso a la intimación de restituir un expediente sin causa justificada (art. 73 CPCC y 128
CPCN).

 AUTÓNOMO: tiene por finalidad, en forma directa e inmediata, la tutela de la cosa o bien mueble
que constituye objeto de la litis, cuando el embargo no resulta ser una garantía suficiente para
asegurar el derecho invocado por el solicitante. Para ello se solicita que la tenencia de la cosa pase
de manos del titular del bien a los de un depositario designado por el tribunal y bajo el control de
este último. El secuestro tiende a preservar la integridad del bien que ha dado motivo al proceso o

OM
evitar el deterioro o el uso de la cosa que constituye materia del litigio, siendo requisito indispensable
para su procedencia, además de los comunes, que el embargo no asegure por sí mismo el derecho
invocado por el solicitante. ACLARACION: No constituye un requisito previo la traba del embargo
sino sólo la justificación sumaria de que éste carecería de efectividad.
Este tipo de embargo se encuentra regulado en el CPCN, art. 221, mientras que en el CPCC, no se
encuentra regulado en forma autónoma, pero podría ser peticionada como una cautelar
INNOMINADA.

.C
 COMPLEMENTARIO O INDIRECTO: sigue a un embargo ya trabado, cuando sea indispensable
proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar eñ resultado de la sentencia definitiva.
Aquí sí se requiere como condición previa la petición y traba de un embargo preventivo, ejecutivo
DD
o ejecutorio y además, acreditar la frustración del derecho que aparejaría el no disponerse el
secuestro. VER ARTS. 221 CPCN y 534 CPCC.

5) ANOTACIÓN DE LITIS
LA

“Se dirige a asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles, para el supuesto de que las
sentencias que en ellos se dicten hayan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien litigioso a cuyo favor
se constituya un derecho real sobre éste”.

ARTÍCULO 482.- Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener
FI

como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere


verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se cancelará con la terminación del
juicio.

Esta medida cautelar tiene por objeto la publicidad del pleito frente a terceros, sin restringir las facultades


de disponerlo por parte del propietario de la cosa sobre la que recae la medida. La única finalidad que tiene
es la de advertir a los terceros sobre la existencia de un juicio sobre el bien, previniéndolos sobre cualquier
operación que puedan realizar, aunque sin impedir su libre disposición.
La anotación de litis sólo puede peticionarse una vez deducida la demanda de fondo o simultáneamente con
ésta, pero nunca en forma previa, además esta condicionado a los requisitos del art. 482: - que se trate de
una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro y –
que el derecho sea verosímil.

ARTÍCULO 462.- Se podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares en cualquier momento luego
de la cesación de las circunstancias que las determinaron.
Conforme lo establece dicho artículo el levantamiento de la anotación de la litis procede cuando desaparecen
las circunstancias que lo determinaron; y sólo se hará por mandato judicial.

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Por último cabe aclarar que esta medida caduca a los 5 años desde la toma de razón , tratándose de bienes
inmuebles, de manera tal que si no ha culminado el juicio, el actor deberá pedir su RENOVACIÓN.

6) PROHIBICION DE NO INNOVAR Y PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

“Es una medida cautelar que tiene por objeto el mantenimiento de la situación de hecho existente al tiempo
de ser decretada con relación a las cosas sobre las que versa el litigio”.
Su finalidad consiste en impedir que la sentencia se haga de imposible cumplimiento mediante la alteración
por las partes de dicha situación de hecho durante el curso del litigio.
Está dirigido a preservar, durante la sustanciación del proceso principal, la inalterabilidad de una
determinada situación de hecho o de derecho.

OM
ARTÍCULO 483 CPCC.- Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre
que:
1) El derecho fuere verosímil.
2) Existiere el peligro de que si mantuviera o alterara en su caso, la situación de hecho o de derecho, la
modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.
3) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

.C
Artículo 230 CPCN: PROHIBICION DE INNOVAR.- Podrá decretarse la prohibición de innovar en
toda clase de juicio siempre que:
DD
1 El derecho fuere verosímil.

2 Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la


modificación pudiera influír en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.
LA

3 La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

La medida de no innovar sólo puede solicitarse durante el transcurso del pleito o simultáneamente con la
interposición de la demanda, nunca antes de ella.
En cuanto a los requisitos de procedencia de la medida de no innovar, al igual que las demás cautelares, se
FI

requiere la acreditación de la verosimilitud del derecho invocado para el otorgamiento de la medida. Pero
en el caso de la prohibición de no innovar, la excepcionalidad de su procedencia impone juzgar con mayor
severidad y estrictez la verificación de este requisito. Es necesario que se proporcione una presunción del
derecho invocado. En cuanto al “peligro en la demora” es menester demostrar que cualquier cambio a
producirse en la situación existente significaría la posibilidad de convertir la decisión definitiva a dictarse,


de cumplimiento ilusorio. Y la contracautela debe ser eficaz para salvaguardar los derechos de la parte
afectada, en la hipótesis de no prosperar la acción deducida.

En cuanto a la prohibición de no contratar se trata de una modalidad atenuada de la prohibición de no


innovar, desde que apunta a obtener que la parte afectada no pueda celebrar uno o más contratos
determinados sobre el o los bienes objeto de la litis. ES MUY POCO USADA EN LA PRÁCTICA. Además
cabe aclarar que sólo se encuentra regulada en el CPCN, Art. 231.

Artículo 231: PROHIBICION DE CONTRATAR.-Cuando por ley o contrato o para asegurar, la


ejecución forzada de los bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre
determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición,
disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros
que mencione el solicitante. La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro

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del plazo de CINCO (5) días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se demuestre su
improcedencia.

Las partes pueden solicitar esta cautelar cuando sea necesaria para asegurar la ejecución forzada de los
bienes objeto del juicio o, en general, el cumplimiento de la sentencia definitiva. Se trata de una medida de
carácter excepcional y de interpretación restrictiva, por lo que sólo puede decretarse cuando esté
perfectamente acreditada la verosimilitiud del derecho y exista peligro que si no se decretara la medida
pudiere convertir en ineficaz la sentencia.

7) MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA

OM
“Son aquellas medidas que pueden ser dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento
provisional específica a cuyo respecto resulten insuficientes o excesivas as medidas precautorias
expresamente contempladas en la ley procesal”
Esta medida es la que puede dictar el juez, conforme a las necesidades del caso cuando no existe en la ley
una norma específica que satisfaga la necesidad de aseguramiento. Se encuentra expresamente regulada
tanto en el CPCC como en el CPCN, y lo que permite es por un lado adoptar medidas absolutamente
diferentes a las reguladas y por el otro admite la flexibilidad en el otorgamiento de las medidas ya reguladas.

.C
Artículo 232 CPCN: MEDIDAS CAUTELARES GENERICAS.- Fuera de los casos previstos en los
artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al
reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá
DD
solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

ARTÍCULO 484 CPCC.- Fuera de los casos, previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado
motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere
LA

sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas que, según las circunstancias
fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA


FI

Los procesos judiciales pueden sub clasificarse según se plantee en ellos o no controversia. En tal sentido
se distinguen los procesos contenciosos de los actos de jurisdicción voluntaria. De éstos últimos nos
encargaremos a continuación.
Los llamados actos de jurisdicción voluntaria tienen por finalidad integrar, constituir o dar eficacia a ciertos
estados o relaciones jurídicas privadas frente a la sociedad. En estos actos no hay conflicto aunque


eventualmente pueden tornarse contenciosos. En ellos participa el Ministerio Público Fiscal asegurando el
contradictorio.

TRÁMITE

ARTÍCULO 828.- Los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición en contrario, se sustanciarán por
el trámite del juicio abreviado, con citación de la persona cuyos intereses pudieran ser afectados.

INCAPACIDAD E INHABILITACIÓN

ARTÍCULO 830.- Las personas que pueden pedir la declaración de demencia se presentarán ante el tribunal
competente exponiendo los hechos, y acompañando certificados de dos médicos relativos al estado mental
del presunto incapaz y su peligrosidad.

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ARTÍCULO 831.- Cuando no fuere posible acompañar dichos certificados, el tribunal requerirá la opinión
del médico forense o de un médico de institución oficial, quien deberá expedir en el plazo de cinco días. A
ese solo efcto y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal podrá ordenar la internación del
presunto incapaz por igual plazo, si fuere indispensable para su examen.

ARTÍCULO 832.- Con los recaudos de los artículos anteriores y previa vista al asesor letrado, el tribunal
resolverá:
1) El nombramiento de un curador provisional, que recaerá en un abogado de la matrícula. Sus funciones
subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva o se desestime la demanda.
2) La fijación de un plazo no mayor de treinta días, dentro del cual deberán producirse todas las pruebas.

OM
3) La designación de oficio de tres médicos psiquiatras o legistas, para que informen, dentro del plazo
preindicado, sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto insano. Dicha resolución se
notificará personalmente a todos los interesados y al asesor letrado; será apelable por el curador provisorio,
el presunto incapaz y el asesor letrado. El recurso se concederá sin efecto suspensivo.

ARTÍCULO 835.- Cuando la demencia apareciere notoria e indudable, el tribunal de oficio, adoptará las
medidas establecidas en el art. 148 del Código Civil, decretará la inhibición general de bienes y las

.C
providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores.
Si se tratase de un presunto demente que ofreciese peligro para sí o para terceros, el tribunal ordenará su
internación en un establecimiento público o privado.
DD
ARTÍCULO 837.- Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión
posible, sobre los siguientes puntos:
1) Diagnóstico.
2) Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó.
3) Pronóstico.
LA

4) Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.


5) Necesidad de su internación.

ARTÍCULO 838.- Producido el informe de los facultativos y demás pruebas, se dará traslado por cinco
días al denunciante, al presunto insano y al curador provisional y, con su resultado, al asesor letrado.
FI

ARTÍCULO 839.- Antes de pronunciar sentencia, y si las particularidades del caso lo aconsejaren, el
tribunal hará comparecer al presunto demente a su presencia o se trasladará a su domicilio o lugar de
internación.
La sentencia se dictará en el plazo de quince días a partir de la contestación de la vista conferida al asesor


letrado o, en su caso, del acto a que se refiere el párrafo anterior.


Si no se verificare la incapacidad, pero de la prueba resultare inequívocamente que del ejecicion de la plena
capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio de quien sin haber sido hallado demente
presenta disminución de sus facultades, el tribunal podrá declararlo inhabilitado en la forma y con el alcance
previsto en el art. 152 bis del Código Civil.
En este caso, o si se declarase la demencia, se comunicará la sentencia al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
La sentencia será apelable por el denunciante, el presunto demente o disminuido, el curador provisional y
el asesor letrado.
SUPUESTOS SORDOMUDOS Las disposiciones anteriores rigen para la
declaración de incapacidad de los
sordomudos que no saben darse a entender
por escrito y TAMBIÉN para hacer cesar
una declaración ya hecha.
Las disposiciones anteriores rigen para la
INHABILITACIÓN. Los legitimados para
pedirla son las mismas personas que pueden
pedir la declaración de demencia. La
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sentencia de inhabilitación además deberá
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ALCOHOLISTAS HABITUALES
TOXICÓMANOS
DISMINUIDOS

SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD E


INHABILITACIÓN

1) Solicitar la declaración de demencia: exponiendo los hechos y acompañando dos certificados


médicos.
2) Solicitar intervención del asesor letrado.

OM
3) El Tribunal dicta un decreto donde ordena:
- Nombrar a un curador provisorio.
- Fijación de un plazo no mayor a 30 días para producir prueba (únicamente se aporta prueba sobre
los hechos que acrediten el estado de incapacidad).
- La designación de 3 médicos psiquiátras o legistas, para que informen sobre el estado actual de las
facultades mentales del presunto insano.
4) MEDIDAS PRECAUTORIAS: Puede el Tribunal decretar medidas precautorias cuando la

.C
demencia apareciere notoria e indudable (decretar la inhibición general de sus bienes, asegurar la
indisponibilidad de los bienes y valores; si ofrece peligro para él o terceras personas puede decretar
su internación)
5) INFORME MEDICO: en el informe que deben presentar los médicos deberán expedirse sobre el
DD
diagnóstico, fecha aproximada de la enfermedad, pronóstico, régimen aconsejable de protección del
presunto insano y necesidad de internación.
6) Una vez que se produce el INFORME se dará traslado a las partes por 5 días.
7) SENTENCIA: la sentencia se dictará en el plazo de 15 días. Puede:
- Declarar la incapacidad. Se comunica al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
LA

- No declarar la incapacidad pero considerare que puede resultar daño a la persona o patrimonio el
Tribunal lo podrá declarar inhabilitado
- No declara la incapacidad.
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