DERECHO CIVIL II UNIDAD I
DERECHO CIVIL II
TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO-ACTO JURÍDICO
I UNIDAD
EL SUJETO
Se define sujeto, como la persona animal o cosa.
EL SUJETO DE DERECHO.
Viene hacer aquel ente, sobre el que la Ley efectúa imputaciones directas, sea como
derechos u obligaciones.
Para el derecho, los únicos sujetos de derecho, son las personas.
La expresión sujeto de derecho es equivalente a persona natural o jurídica.
TIPOS DE PERSONA.
PERSONA NATURAL.
Es aquel ente biológico, físico, espiritual, pensante, racional, considerado ser humano, apto
para gozar de la facultad conferida por una regla jurídica a ser sometidas a un imperativo,
cuya existencia comienza con la concepción y termina con la muerte.
PERSONA JURIDICA.
Es un ente colectivo o individual moral, no físico o tangible, constituido por una agrupación
de sujetos individuales para el logro de ciertos fines (políticos, civiles, mercantiles, religiosos
etc.) que el ordenamiento jurídico reconoce como organización social distinta a la de sus
miembros.
EL DERECHO.
ACEPCIONES.
por su naturaleza significa ambigüedad del término derecho, pero que están vinculadas entre
sí, siendo las siguientes:
1. Dentro del derecho positivo, la palabra derecho es usada como norma, conjunto de
normas que integran el ordenamiento jurídico, ejm: leyes, decretos, reglamentos,
sentencias etc.
2. Dentro del derecho subjetivo, la palabra derecho es usada como facultad o poder ejm:
derecho a la vida, a la libertad a la propiedad.
3. La palabra derecho, utilizada como ciencia jurídica dedicada al estudio e investigación
de la realidad jurídica.
4. La palabra derecho es usada como significado de justicia.
5. La palabra derecho usada como sentido de orientación, rectitud.
TIPOS DE CONCEPCION.
1. DERECHO OBJETIVO ó POSITIVO. - Es el conjunto de normas que integran el
ordenamiento jurídico vigente en determinada sociedad, que regulan las relaciones
relevantes para la convivencia, cuya eficacia está garantizada por la posible utilización
de la coacción organizada por el estado, para lograr la realización de la justicia.
2. DERECHO SUBJETIVO. - Es la facultad, poder, atribución o prerrogativa que confiere
el derecho positivo al sujeto.
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CONCEPTO DE DERECHO. -
Proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el
sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por
Derecho, como el conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la
conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción.
“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren
facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los
miembros de la sociedad de las mínimas garantías de seguridad, certeza, igualdad, libertad
y justicia”
Es el conjunto de normas jurídicas, reglas, principios, que regulan la conducta de los
hombres en sociedad.
CARACTERISTICAS DEL DERECHO.
1. EL DERECHO ES UN CONJUNTO DE NORMAS JURIDICAS, por que no todas las
normas que rigen la conducta del hombre son de naturaleza jurídica, pues existen otro
tipo de normas (religiosas, morales, de trato social).
2. REGULA LA CONDUCTA DEL HOMBRE, por que únicamente el actuar del hombre
es objeto de relaciones de justicia.
3. RIGE SOLO EN SOCIEDAD, porque sólo en la sociedad se dan las relaciones de
“alteridad” (“alter”-otro) aquella que se da entre dos o más personas.
DIVISION DEL DERECHO.
Dentro del ámbito de la ciencia del derecho, existe numerosas clasificaciones, debido a la
evolución social, económica y tecnológica, conforme al cual van surgiendo nuevas ramas o
campos del derecho.
Refiriéndonos a la división clásica, vigente todavía desde el Derecho Romano, se divide en
Derecho Público y Derecho Privado.
El DERECHO PUBLICO.
Es el conjunto de normas que regulan la organización del Estado y demás entes políticos
menores, regulando también las relaciones entre los ciudadanos y estas organizaciones
políticas.
El DERECHO PRIVADO.
Es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o las
relaciones de estos con el Estado, cuando en tales relaciones éste último no obra premunido
de su “JUS IMPERIUM” es decir de su Poder Político Soberano.
RAMAS DEL DERECHO PRIVADO.
La división clásica del derecho romano, de público y privado, fue perdiendo importancia, al
abrirse paso a una tercera división considerada como Derecho Social, que incorpora dentro
de su área al Derecho Laboral, y ya no dentro del área del Derecho Privado, más aún si
aparecieron nuevas ramas como el Derecho Económico, el Derecho Aéreo e inclusive la
novísima rama del Derecho Espacial, para regular la conquista por el hombre de nuevos
mundos y espacios.
EL DERECHO CIVIL.
CONCEPTO.
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El derecho civil es la rama del derecho que comprende normas de tipo jurídicas que se
encargan de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, las cuales
pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas o jurídicas, privadas o públicas
Es el conjunto de normas jurídicas que, conformando el Derecho privado general, regulan
todos los aspectos referentes a la personalidad, la familia y las relaciones patrimoniales.
El derecho civil es el conjunto de principios encargados de regular las relaciones entre las
personas, éstas relaciones pueden darse entre particulares, o entre estos con el Estado.
Tenemos así, por ejemplo relaciones entre particulares a un contrato de compra- venta, y
entre particulares con el estado, todo aquello concerniente a los derechos de las personas,
por ejemplo, el derecho a la salud, al medio ambiente, etc.
Así podemos concluir en que el derecho civil es un derecho exclusivo de los particulares,
pese a que es dictada por el Estado, se refiere única y exclusivamente a las relaciones entre
las personas.
CLASIFICACION DE LOS DERECHOS CIVILES.
La clasificación de carácter histórico basada en la aparición o reconocimiento cronológico de
los DDHH por parte del orden jurídico normativo internacional, distingue entre los Derechos
de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos, los Derechos de Segunda Generación
o Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Derechos de Tercera generación o
Derechos de Los Pueblos.
La mayor parte de los tratados en el ámbito de los DDHH hacen una distinción entre los
denominados "derechos civiles y políticos" y los derechos "económicos, sociales y
culturales".
Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos
Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos se refieren a los
primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e
internacionales.
Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen
como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la
educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de
los pueblos.
Derechos de Tercera generación o Derechos de Los Pueblos
Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de Solidaridad o
de los Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz
y a un medio ambiente sano.
IMPORTANCIA DEL DERECHO CIVIL
Según Aníbal Torres Vásquez, y como ya se mencionó antes, el derecho civil es la rama
más importante del derecho privado, pero ¿por qué?, porque es de aplicación supletoria en
las demás ramas del derecho, cuando en ellas exista un vacío, esto está previsto por el
Artículo IX del título preliminar del código civil.
A la vez, el Derecho civil obtiene su importancia porque protege derechos fundamentales de
los individuos, tales como los derechos extra patrimoniales, que son los derechos a la vida,
al nombre, entre muchos otros.
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Podemos fundar dicha importancia en que los códigos civiles han llegado, en varias
ocasiones, a ser más estables que las constituciones, tenemos el caso último en que el
código civil peruano vigente a la fecha, promulgado en 1984, ha sufrido múltiples
transformaciones en su contenido, más no ha sido derogado. En cambio, durante ese
periodo, y muy cercano a la fecha, hemos cambiado de constitución en dos ocasiones (una
de 1979 y la vigente de 1993).
DIVISIÓN DEL DERECHO CIVIL
El derecho civil se divide en:
· Derechos Patrimoniales: Que son valuables en dinero.
· Derechos Extrapatrimoniales: Intransferibles, no susceptibles a valor pecuniario,
porque son derechos originarios, como la vida, la libertad.
· Derechos Mixtos: Que están conformados por derechos patrimoniales y extra
patrimoniales, como las consecuencias del derecho de familia
FUENTES DEL DERECHO CIVIL
Las fuentes del derecho en sí son ya conocidas: La Ley, la costumbre, la jurisprudencia y los
principios generales del derecho.
Para el Derecho Civil no es muy diferente, debido a que es una rama del derecho. Gény
clasifica las fuentes del derecho de la siguiente manera:
a) Fuentes Formales: Aquí encontramos las que se dan por autoridad, es decir que son
conocidas y han sido reguladas, como la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina que ha sido reconocida.
b) Fuentes No formales: Que son las fuentes que sirven de apoyo para el mejor estudio
del derecho, como: los principios generales del derecho, y la analogía.
LA IRRADIACION DE LA TEORIA DEL ACTO JURIDICO.
La teoría del acto jurídico, aun cuando ha sido plasmada legislativamente en la codificación
civil, se ha irradiado a todo el derecho objetivo, llegando inclusive hasta el Derecho Público,
siendo la más importante del derecho privado. En la actualidad la Teoría del Acto Jurídico,
es la esencia misma del derecho privado, pues el acto jurídico nace de la autonomía de la
voluntad privada, que es el factor que caracteriza a las relaciones jurídicas.
La teoría del acto jurídico asume una doble finalidad práctica, cuales son, las de facilitar el
aprendizaje y la aplicación del derecho.
EL HECHO JURIDICO.
Hecho en general es todo suceso, o acontecimiento generado con o sin la intervención del
ser humano y puede o no producir consecuencias jurídicas.
Para Savigny el hecho, es toda acción que produce una adquisición, modificación,
transferencia o extinción de derechos.
Es todo hecho es toda acción que de por sí o junto con otros, produce efectos jurídicos y se
constituye mediata o inmediatamente en fuente de toda relación jurídica o en causa de su
extinción.
Como puede colegirse no todo hecho, es hecho jurídico.
Hecho en general es todo suceso o acontecimiento generado con o sin la intervención del
ser humano y puede o no producir consecuencias jurídicas.
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El hecho es jurídico en la medida en que produzca consecuencias jurídicas. Así por ejem.
Un deslizamiento de tierras, no es un hecho jurídico, sino en cuanto afecte el derecho de
propiedad de alguien o causa la muerte de una persona.
Son las consecuencias las que determinan el carácter jurídico del hecho. El hecho jurídico
es la causa de efectos jurídicos, sea éste constituido por un acontecimiento de la naturaleza
o por la intervención humana.
CLASIFICACION DE LOS HECHOS JURIDICOS.
Se clasifica en:
1. Los Hechos Naturales.
Son los hechos que se producen independientemente de la voluntad humana, cuya causa
radica en fenómenos de la naturaleza, pero cuyos efectos deben ser considerados para
la calificación del hecho como jurídicos; es decir si, el hecho da lugar a una adquisición,
modificación o extinción de un derecho será necesariamente un hecho jurídico.
Así mismo, dentro de los hechos naturales, el transcurso del tiempo es el hecho que
reviste la mayor importancia y trascendencia jurídica, pues todo está inmerso en el
transcurso del tiempo, como la vida misma de los seres humanos, en otros casos acarrea
consecuencias jurídicas como la caducidad de algunos derechos, y en otros la
prescripción extintiva o y la prescripción usucativa.
2. Los Hechos Humanos.
Los hechos humanos son necesariamente jurídicos, porque se producen por
intervención de la voluntad humana, entendida la voluntariedad como el aspecto activo
y dinámico de la vida humana, siendo la presencia de la intencionalidad la que diferencia
la voluntad o involuntariedad.
Para el acto jurídico, los hechos humanos son necesariamente voluntarios, entendido
así, por la presencia del discernimiento y la intención.
EL HECHO JURIDICO VOLUNTARIO.
Conforme lo señala la doctrina frente a la omisión de su legislación en la codificación civil,
según Vélez Sarsfield “Los hechos son voluntarios cuando son ejecutados con
discernimiento, intención y libertad” siendo atribuibles al sujeto juntamente que sus
consecuencias.
CLASES DE HECHOS JURIDICOS VOLUNTARIOS.
Según guarden conformidad o contravengan el ordenamiento legal, pueden distinguirse en:
Hechos Voluntarios Ilícitos. - son los que causan daño y la imputabilidad al agente o
sujeto que los produce, se da en razón de su dolo o culpa, configurando según sea el
caso, en ilícito civil o ilícito penal o ambos. La ilicitud del hecho determina la
responsabilidad civil contractual (inejecución de las obligaciones) o extracontractual con
la consiguiente obligación de indemnizar el daño causado y la responsabilidad penal que
acarrea la punición correspondiente.
Hechos Voluntarios Lícitos. - son aquellos que originan consecuencias jurídicas lícitas,
como por ejemplo las obligaciones contractuales. Sin embargo, también pueden suscitar
efectos calificables como ilícitos, por ejemplo, la inejecución de una obligación
convencional que puede dar lugar a una responsabilidad contractual; la sola conducción
de un automóvil, que plantea una responsabilidad por riesgo extracontractual, y en caso
de producir daño dar lugar a una responsabilidad penal.
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LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD.
Es la exteriorización de lo que el sujeto quiere, pues es la manifestación exterior del sujeto
lo que interesa al Derecho.
La manifestación de voluntad, es imprescindible para que el hecho jurídico lícito, permita la
determinación conceptual del Acto Jurídico.
La manifestación como exteriorización consciente de la voluntad, es la que permite constituir
el acto jurídico.
EL LIBRO DE ACTO JURIDICO EN EL CODIGO CIVIL.
El código civil vigente de 1984, dedica al Acto Jurídico su Libro II, el cual comprende de X
títulos, artículos 140 al 232, la cual a diferencia del código civil de 1936 ésta elimina las
siguientes secciones:
referidas al Acto Ilícito, porque ésta no puede ser una sub especie del acto jurídico,
ya que éste debe ser lícito.
la Prescripción Extintiva de Acción pasando ésta al Libro VIII referida a la Prescripción
y Caducidad.
la Responsabilidad Extra contractual ésta fue atendida por la sección VI del Libro VII.
Entre las innovaciones del Código Civil de 1984, Libro II, referida al Acto Jurídico, se tiene:
El Instituto jurídico de la Representación.
El Instituto jurídico de la Interpretación del Acto Jurídico.
El Instituto jurídico del el Silencio, como declaración de voluntad.
El Instituto jurídico del Fraude, al disponer que la acción pauliana sea una de ineficacia
y no de anulabilidad.
El Instituto jurídico del Error, al disponer que el acto jurídico no se anule por error.
CONSIDERACIONES DOCTRINALES.
Nuestro sistema de Derecho Privado Codificado, no adopta el Negocio Jurídico,
constituyendo simple doctrina, no legislada, pero que sin embargo llegando a tener una
relación de sinonimia conceptual fundamentada en la consideración del Acto Jurídico como
un género y al Negocio Jurídico como una especie, infiriendo de este modo que “Todo
negocio jurídico es un acto jurídico” pero “No todo acto jurídico es un negocio jurídico”,
permite distinguir los actos jurídicos en negociables y no negociables.
Existiendo en la teoría del acto jurídico el mismo contenido que la del negocio jurídico y
aplicándose en el Perú, una inalterada tradición de la Teoría del Acto Jurídico, con resultados
plenamente satisfactorios, no habría sentido de introducir el concepto de negocio jurídico,
con el evidente riesgo de utilizar una noción jurídica fuera de su propio Derecho.
NEGOCIO JURIDICO
Viene a ser la declaración de voluntad orientada a conseguir una finalidad práctica lícita, y
amparada por el ordenamiento legal, que lo reconoce como un factor voluntario eficiente
para entablar relaciones jurídicas, regularlas, modificarlas o extinguirlas.
Para Ennecerus, el negocio jurídico, es el acto jurídico en el que el contenido de la
declaración de voluntad da lugar a las consecuencias jurídicas, sean estas de creación,
modificación o extinción de derechos.
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El ACTO JURIDICO.
El Art. 140 del Código Civil, define al Acto jurídico de la siguiente manera;
“El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas”.
Se puede decir también que el acto jurídico es “Todo hecho jurídico voluntario, lícito y con
declaración de voluntad”.
El Acto jurídico, es el hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de voluntad y
efectos queridos que respondan a la intención del sujeto, de conformidad con el Derecho
Objetivo
El Acto jurídico necesariamente es un acto humano, en el cual el agente puede ser una
persona natural o jurídica, singular o plural, dotada de capacidad civil de ejercicio.
El Acto jurídico puede originar o generar derechos reales, de familia, obligación, sucesorios,
siendo actos jurídicos entre otros: el testamento, el reconocimiento de hijo, el matrimonio, la
adopción, la división y partición, reconocimiento de deuda, transacción, compensación,
cualquier contrato sea civil, mercantil, minero, agrario o industrial etc.
CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS.
Siendo los actos jurídicos numerosos y diversos su clasificación se efectúa tomando diversos
criterios como:
1. Por su Origen o manera como se generan, según se precise de una o más voluntades
para hacerlas surgir, se distinguen en:
Unilaterales, que vienen hacer aquellas, que para su generación requieren solo de
una manifestación de voluntad sea natural o jurídica ejemplo el testamento, el
reconocimiento de hijo, reconocimiento de deuda, la ratificación de actos jurídicos,
la revocación, la ratificación etc.
Bilaterales o plurilaterales, son los que requieren de dos o más voluntades para su
generación como por ejemplo el matrimonio, la compra venta, la permuta, la locación
de servicios, el arrendamiento, los contratos etc.
2. Por la forma a emplearse se sub clasifican en:
Solemnes; llamados también formales, son aquellos para cuya validez la ley le fija
una forma predeterminada ejemplo la anticresis que requiere de escritura pública y
su inscripción en el registro de la propiedad inmueble, el matrimonio que también
requiere de su inscripción en el registro de estado civil, la hipoteca que también
requiere de inscripción registral, el mandato para enajenar.
No solemnes; llamados también no formales, son aquellos para los cuales no
requiere de forma determinada. La forma a emplearse queda a la decisión de las
partes que lo celebran.
3. Por la naturaleza de los efectos principales del acto; se sub clasifica en:
Actos patrimoniales, es aquel determinado por la presencia de su valoración
económica ejemplo el testamento, el acto constitutivo de la fundación, contrato de
alquiler etc.
Actos extra patrimoniales, es aquel determinado por la ausencia de valoración
económica ejemplo constitución de asociación, reconocimiento de hijo, la adopción,
el matrimonio, organización de instituciones sin fines de lucro.
4. Por su finalidad:
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Gratuitos, es cuando una sola parte se beneficia ejemplo la donación, en la que el
donatario únicamente se beneficia.
Onerosos, son aquellos en las que ambas partes se benefician o se perjudican
ejemplo la compra venta, la sociedad, la locación etc.
5. Según el efecto que produce, se sub clasifica en:
Inter vivos; son los efectuados durante la vida de los celebrantes.
Mortis causa; aquellos efectuados para producir efectos a la muerte de su otorgante
ejemplo el testamento.
6. Actos jurídicos de:
Obligación, son aquellos en el que una de las partes entrega al otro el bien sin
transmitirle el derecho de propiedad, sino únicamente la posesión, el usufructo o la
simple custodia ejemplo el arrendamiento, usufructo, comodato, depósito etc.
De enajenación o de disposición, son aquellos que tienen por finalidad la
transmisión del dominio o derecho de propiedad o la constitución de un gravamen
ejemplo compra venta, permuta, donación, prenda, anticresis, hipoteca.
7. Actos Jurídicos Principales y Accesorios:
Son principales, aquellos que tienen autonomía y existencia propia como por
ejemplo la compra venta, el arrendamiento, el mutuo.
Son accesorios, son aquellos cuya nacimiento, existencia y extinción está
subordinado y depende de otro acto principal a los que sirve de garantía como por
ejemplo la fianza, la prenda, la anticresis.
8. Según el objeto del acto, son:
Simples, aquellos que contienen un solo negocio jurídico como por ejemplo el
matrimonio, el mutuo, el reconocimiento de hijo etc.
Complejos, aquellos que contienen más de un negocio jurídico como por ejemplo el
testamento con reconocimiento de hijo extra matrimonial, el mutuo con garantía real,
sea hipoteca, prenda, anticresis.
9. Actos Constitutivos y Declarativos:
Son constitutivos, aquellos que desde el momento de su celebración generan
efectos jurídicos, creando derechos y deberes o ambos, como por ejemplo la
adopción, la compra venta, el matrimonio.
Son declarativos, aquellos que reconocen derechos y deberes ya existentes, es decir
anteriores a su celebración, conforme al cual sus efectos jurídicos son retroactivos,
como por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, el reconocimiento
de una obligación, los alimentos etc.
10. Actos de Ejecución Inmediata y Actos de Ejecución Continuada.
De ejecución inmediata o instantánea, son aquellos, en el que las prestaciones
deben ser cumplidas o ejecutadas al momento de su celebración, como por ejemplo
la compra venta, la anticresis.
De ejecución continuada o de tracto sucesivo, son aquellos en el que la prestación
debe ser cumplidas o ejecutadas periódicamente, luego de la celebración del acto,
como la compra venta a plazos, el arrendamiento etc.
11. Actos Puros y Modales:
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Es puro, cuando la eficacia del acto, no puede ser sometida una modalidad, como
una condición, un plazo o un cargo, en general los actos no patrimoniales que deben
ser necesariamente puros, como por ejemplo el matrimonio, el reconocimiento de
hijo, la adopción.
Son modales, aquellos cuya eficacia pueden ser sometidas a modalidades sean
estas condición, plazo o cargo, en general todos los actos patrimoniales, como la
compra venta, la anticresis, el arrendamiento etc.
REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURIDICO.
Los requisitos o elementos de validez de todo acto jurídico en general, según el Art. 140 del
Código civil vigente, son:
1. Agente capaz.
2. Objeto física y jurídicamente posible.
3. Fin lícito.
4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Conforme a la doctrina, recogiendo los requisitos o elementos de validez establecidos por el
código civil, son:
1. La manifestación de voluntad.
2. La capacidad de los sujetos para emitirla.
3. La posibilidad de su objeto y su determinabilidad.
4. Su fin o finalidad lícita.
5. La observancia de la forma cuando ha sido prescrita bajo sanción de nulidad.
LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD.
Es la esencia misma del acto jurídico, conforme lo conceptúa el Art. 140 del C.C., consiste
en dar a conocer por cualquier medio que la exteriorice, la voluntad interna.
Es la exteriorización de lo que el sujeto quiere, pues es la manifestación exterior del sujeto
lo que interesa al Derecho.
La manifestación de voluntad, es imprescindible para que el hecho jurídico lícito, permita la
determinación conceptual del Acto Jurídico.
La manifestación como exteriorización consciente de la voluntad, es la que permite constituir
el acto jurídico.
Se trata de un comportamiento que recurre a la expresión verbal o la expresión escrita.
El código civil vigente ha optado por la manifestación de voluntad y no por la declaración de
voluntad.
LA VOLUNTAD INTERNA.
Viene hacer la etapa subjetiva del proceso formativo de la voluntad jurídica y tiene tres
factores que dan lugar a su formación:
a) El Discernimiento, es la aptitud que nos permite diferenciar lo que nos conviene o
interesa, de lo que no nos conviene o interesa, lo que es bueno o malo, en general es lo
que nos hace actuar con entendimiento y desarrollo de nuestra inteligencia. La
codificación civil lo toma como factor para la determinación de la capacidad de ejercicio,
al ser inherente a la racionalidad del ser humano.
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b) La Intención, es la decisión orientada a la consecución de una finalidad, es el propósito
deliberado de celebrar el acto jurídico y producir sus efectos jurídicos, es complemento
del discernimiento, pues todo acto jurídico celebrado con discernimiento se considera
intencional.
c) La Libertad, es la espontaneidad que debe existir para tomar la decisión de celebrar el
acto jurídico. Es la determinación, la facultad de elección como consecuencia del
discernimiento y la intención.
EXTERIORIZACION DE LA VOLUNTAD INTERNA.
También llamada voluntad real es el sustrato de la manifestación, es decir, la voluntad interna
debe estar contenida en la manifestación
REQUISITOS DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD.
La manifestación de la voluntad como esencia misma del acto jurídico, consiste en dar a
conocer por cualquier medio que la exteriorice, la voluntad interna.
La manifestación de voluntad para dar formación a un acto jurídico no tiene más requisitos
que los de responder a la voluntad interna formada como conciencia del discernimiento, la
intención y la libertad.
AGENTE CAPAZ.
la capacidad del sujeto según nuestro código civil vigente, se distingue en la capacidad de
goce y capacidad de ejercicio.
La capacidad de goce, conlleva la atribución de derechos, toda persona goza de esta
capacidad, resulta inherente a la persona humana. En el caso de la persona jurídica
tratándose de derecho público comienza por imperativo de la ley de su creación y de derecho
privado desde su inscripción en el registro respectivo.
La capacidad de ejercicio, es aquella que solo la tienen las personas mayores de 18 años
de edad, excepto los mencionados en los artículos 43,44 del código civil, en el caso de
personas jurídicas se efectúa mediante sus representantes legales, desde la fecha de su
inscripción en el respectivo registro.
OBJETO FÍSICA Y JURÍDICAMENTE POSIBLE.
Se refiere a que todo acto jurídico debe tener como objeto algo con posibilidad física referida
a la factibilidad de existir, y con posibilidad jurídica referida a la conformidad o regulación por
la ley, como ejemplo la compra venta de un PLANETA, pues esta resulta física y
jurídicamente imposible.
Además, a ello podemos añadir que nuestro artículo 219° del Código Civil inciso 3 infiere
que el objeto tiene que ser determinable, ósea referido a su posibilidad de identificación.
Resumiendo, entonces que el objeto conlleva tres requisitos de validez.
a) Posibilidad Física
b) Posibilidad Jurídica
c) Determinabilidad
FIN LÍCITO.
Debido a la naturaleza del acto jurídico ésta debe ser lícita, es por ello que establece como
elemento necesario entendido ella como la conformidad con los valores jurídicos, como el
de la justicia. No debemos confundir a la Licitud con la Legalidad, puesto que esta última
implica la materialización en la ley.
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OBSERVANCIA DE LA FORMA PRESCRITA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD.
Esta referida a la obligación de cumplir con la formalidad pre determinada por la ley, bajo
sanción de ser declarada nula.
FORMA DEL ACTO JURIDICO.
la forma es la manera o aspecto externo, como se manifiesta la voluntad. Si el acto jurídico,
como lo conceptúa el Art. 140, es una manifestación de voluntad, la forma viene a ser el
aspecto externo de la misma. Por ello no pueden existir actos jurídicos sin forma, por tanto,
todo acto jurídico tiene una forma.
Es un elemento indispensable que, en cierto sentido, se identifica con la manifestación de
voluntad, la sencillez o complejidad de las formas dependen del imperativo de la ley, pueden
depender también de la voluntad de las partes cuando quieren darle certeza y seguridad al
acto que celebran.
El Código Civil, en su artículo 140 inc. 4, establece que para la validez del acto jurídico se
requiere entre otros, “la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad”, el Art.
143 “cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados
pueden usar la que juzguen conveniente” y el Art. 144 “cuando la ley impone una forma y no
sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia
del acto”.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que toda forma no es requisito de validez, aunque sí, un
elemento de su existencia, existiendo, por tanto, una forma verbal y documental y ésta última
en público y privado.
LA FORMA VERBAL DEL ACTO JURIDICO.
Consiste en la manifestación de la voluntad mediante el lenguaje hablado y sin que la
expresión verbal u oral se plasme materialmente. Es una forma muy simple que no reviste
formalidades, porque, le es suficiente que se dé a conocer la voluntad interna.
Tiene por característica la de no dejar prueba de la manifestación de la voluntad, pues ella
se consuma en el momento mismo en que se emite, permaneciendo solo en la memoria de
quien la formulo y de quien la recepcionó. Es toda manifestación que no se plasme
materialmente como por ejemplo el uso de la mímica, gesto, señas, aplauso, movimiento etc.
LA FORMA DOCUMENTAL DEL ACTO JURIDICO.
la forma documental llamada también escrita o forma instrumental, consiste en la
manifestación de la voluntad mediante el lenguaje escrito y queda contenida en un
documento, que puede ser extendido de puño y letra de su otorgante u otorgantes, o por otro
que lo redacta por encargo, utilizándose medios mecánicos o electrónicos.
El código procesal civil, le atribuye el carácter de documento “a todo escrito u objeto que
sirve para probar un hecho, ” y conceptúa como documentos a “todos los escritos públicos o
privados, los impresos, fotocopias, facsímil, planos, cuadros, dibujos, fotografías, cintas
cinematográficas, micro formas, soportes informáticos, audio, video y demás objetos que
recojan, contengan o representen algún hecho, actividad humana o su resultado ”, la forma
documental tiene la ventada de facilitar la prueba y se sub clasifica en documentos públicos
y privados.
DOCUMENTOS PÚBLICOS
Son aquellos, que reúnen requisitos determinados por la ley, y son los enumerados por el
Art. 235 del Código Procesal Civil como: el otorgado por funcionario público en ejercicio de
sus atribuciones. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario
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público sean protocolares o extra protocolares, según la ley de la materia. Las copias del
documento público si están certificadas por auxiliar jurisdiccional, notario público o fedatario
público.
Además, el Art. 2115 del Código Civil, les reconoce el mismo carácter a las partidas de
nacimiento y matrimonio de los registros parroquiales por los hechos realizados antes del
14.11.1936.
Los documentos públicos tienen valor probatorio, produciendo fe respecto de la realidad del
acto jurídico.
DOCUMENTOS PRIVADOS.
Son los otorgados por los propios interesados, como actos inter privatos, no estando
sometidos a formalidades especiales exigidos por ley, determinándose la libertad para la
adopción de la forma, sin embargo, su falta de formalidad pre determinada no implica que
tenga que contener datos generales, determinabilidad, licitud, manifestación de voluntad.
El Código Procesal Civil reconoce el valor probatorio de los documentos privados desde que
adquieren fecha cierta, sea por su presentación ante un funcionario público o entidad pública,
por la certificación notarial de la fecha o firmas, así como cuando no son tachados o
reconocidos por las partes o un tercero si es el otorgante.
LA FORMA REQUERIDA PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURIDICO.
Partiendo del principio de que “No existe acto jurídico sin forma”, siendo esta el aspecto
exterior de la manifestación de voluntad, la forma requerida para la validez del acto jurídico,
no puede ser otra que la forma prescrita por el inc. 4 del Art. 140 del Código Civil con carácter
de Ad Solemnitatem, que es cuando la ley impone una forma y sanciona con nulidad su
inobservancia, como, por ejemplo. La anticresis se perfecciona con la manifestación de
voluntad de las partes, pero sumado a ello la ley exige su materialización por escritura
pública e inscripción registral.
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