1. DE LAS SUCESIONES.
La sucesión, forma parte del derecho privado y es conocido como “mortis causa” o
“causa de muerte”. Con este derecho se realiza la transmisión de aquellas
relaciones jurídicas que son transmisibles, como; bienes, derechos y obligaciones
que hereda el de cujus a determinadas personas y que surte efecto a partir de su
fallecimiento; entonces estamos hablando que la sucesión es entendida como una
herencia. Por lo tanto, la muerte de una persona va a ser aquel acto que incentive
a llevar a cabo un proceso sucesorio de acuerdo a la ley.
La herencia puede darse por voluntad del testador o de acuerdo a lo dispuesto en
la ley. Cuando se trata de la primera se denomina “sucesión testamentaria” y la
segunda, “sucesión legítima”.
Pero ¿Qué es la sucesión testamentaria? Cuando hablamos de esta, entendemos
que el testamento es un acto muy personal, revocable, y libre a través del cual una
persona dispone de sus bienes y derechos, cumpliendo con el deber de hacer un
testamento para después de que fallezca. Ahora, cuando nos referimos a la
“Sucesión legitima” estamos hablando de que no hay testamento, o en caso de
haberlo podría ser nulo o no tener validez. Por esta diferencia entre uno y otro, es
por ello que el testamento es a “Titulo Universal” nombrando un heredero, mismo
que será el encargado de responder de las cargas de la herencia, pero
únicamente hasta donde alcance la cuantía de los bienes; mientras que el legado
es a “título particular” nombrando un legatario, pero este solo tiene las cargas que
el testador le imponga. Así mismo, cuando la herencia llega a ser distribuida en
legados, los legatarios deben ser considerados como “herederos”.
Una vez que muere el de cujus, los herederos podrán ejercer su derecho a la
masa hereditaria pero solo como patrimonio común, hasta que no se realice la
división. Por lo cual, cada heredero solo puede disponer del derecho que le
corresponde de la masa hereditaria más no, de las cosas que forman la sucesión.
Cuando se trata de un legado, en este caso, los legatarios adquieren derecho al
legado puro y simple, y al de día cierto, a partir de la muerte del testador. Pero,
ambos tanto el heredero como legatario, tienen prohibido vender su parte que les
corresponde de la herencia antes de que el testador fallezca, por ello solo podrán
enajenar su parte después de que muera el de cujus. Sin embargo, cuando
deseen vender a un extraño su derecho hereditario tienen la obligación de notificar
primero a los coherederos, de qué forma se realizó la venta y bajo qué
condiciones; podrán notificar a través de notario, de manera judicial o mediante
testigos, si se ignora llevar a cabo la notificación, automáticamente la venta será
nula. La finalidad de que sean notificados lo coherederos es para que ejerzan su
derecho del tanto, y si llegarán a ejercerlo, la venta debe realizarse a su favor.
Pero, algo muy importante a tener en cuenta es que el derecho de tanto no puede
ejercerse si la venta es realizada a uno de los coherederos.
1. 1 DE LOS TESTAMENTOS EN GENERAL.
El testamento es un acto solemne mediante el cual, el testador expresa su última
voluntad con respecto a que quiere hacer con sus bienes una vez que muere.
Cuando este acto se lleva a cabo no pueden testar dos o más personas en un
mismo testamento, ya que cada uno debe hacerlo por separado. Quienes tienen la
capacidad para testar son todas las personas a quienes la ley no se los prohíbe de
manera expresa. Sin embargo, de acuerdo al artículo 1199 del CC son incapaces
para testar: Los menores de 16 años (hombres o mujeres) y aquellos que de
manera cotidiana o accidental no se encuentran en pleno uso de sus facultades
mentales.
Cuando nos referimos a que una persona no se encuentra en pleno uso de sus
facultades mentales, llámese un demente y quiere hacer su testamento; y llego a
presentar un intervalo de lucidez en el preciso momento donde comenzó a
manifestar su última voluntad, entonces el testamento si tendrá validez. Cuando se
presente este intervalo de lucidez, el tutor o la familia debe presentar de manera
escrita una solicitud al juez, para que él se encargue de nombrar a dos médicos
especialistas de acuerdo a la enfermedad que este tenga, para que realice un
examen médico al enfermo y un diagnóstico sobre su estado mental, en donde el
juez deberá estar presente para realizarle las preguntas que estime pertinentes
para corroborar su capacidad para testar.
Si dicho estudio, resulta favorable. Consecutivo a ello, se realizará el testamento
público abierto ante el notario público, donde deberán firmar el acta; el notario, los
testigos, el juez, y los médicos. En el testamento deberá especificarse que,
durante el acto, el paciente mostro lucidez de juicio.
Cuando se dé el caso en que un testador exprese que desea dejar como
herederos o legatarios a determinada clase de personas, es decir, a “una clase
social específica “como, por ejemplo; a los pobres, ciegos, los huérfanos etc., y
estos están integrados por un número ilimitado de individuos. En este caso el
testador deberá nombrar a un tercero que se encargue de la repartición de las
cantidades destinadas para dicho fin, y la elección de las personas a quienes deba
darse. Es decir, las funciones de este tercero serán la realización de actos de
beneficencia y/o establecimientos públicos y privados a los cuales estarán sujetos
los bienes que haya legado con ese objeto, además de la distribución de
cantidades que le corresponda a cada uno.
Si bien, ya hablamos sobre quienes tienen la capacidad para testar y de qué
manera deben hacerlo. Pero, es preciso también señalar que todas las personas
sin importar su edad, tienen capacidad para heredar y no pueden ser restringidos
de ello de manera total, sin embargo, con respecto a determinadas personas o
bienes si pueden perderla por diversas cuestiones, entre ellas:
Falta de personalidad (ya sea por testamento o por intestado).
Se refiere a la persona que no fue concebida cuando el testador murió, pero
si será válido para la persona que si fue concebida durante la vida del de
cujus.
Delitos. Son personas incapaces para heredar tanto por testamento o por
intestado, cuando hayan hecho, mandado o intentado acabar con la vida de
la persona de cuya sucesión se trate, o incluso contra padres, hijos,
cónyuges, o hermanos del testador. También por realizar una acusación de
delito que amerite pena de prisión, haber sido condenado por un delito
cometido contra el autor de la herencia, sus cónyuges, descendientes o
ascendientes, por lo cual mereciera pena de prisión. Los parientes del
testador que tenían la obligación de alimentarlo y no lo hicieron o también si
el testador no podía trabajar y no lo cuidarán o mandarán a un
establecimiento de asistencia. El uso del fraude, dolo, y violencia con el fin
de que el testador revoque su testamento; y por último el que sea culpable
de supresión, substitución, o suposición de infantes con respecto a la
herencia que corresponde a este o a la persona que se perjudico con estas
acciones.
La existencia de una influencia contraria a la libertad del testador, a la
verdad o integridad de este mismo. Para el primer supuesto; serán
incapaces para adquirir los tutores y curadores y para heredar son
incapaces el médico que asistió al testador en su última enfermedad. Y
para el segundo y tercer supuesto; el notario y testigos que intervinieron en
él, cónyuges, ascendientes y descendientes o hermanos.
Por falta de correspondencia internacional; utilidad pública. No pueden
heredar los habitantes del estado, y los extranjeros no pueden testar o
encargar por intestado sus bienes a favor de mexicanos.
Por incumplir en sus obligaciones de dar alimentos, y que se declaró
de manera judicial. Para este caso, tener incapacidad para heredar no
exenta de no dar alimentos que por ley deben darse al afectado, es decir,
no produce motivo para privar al incapaz de aquello que debe percibir.
Por ultimo; por violencia familiar decretada judicialmente por sentencia.
1.2 CONDICIONES QUE PUEDEN PONERSE EN LOS
TESTAMENTOS.
La condición es aquella que impone el testador de manera libre con respecto a sus
bienes. Tanto la herencia como el legado pueden estar sujetos a condiciones, pero
esto implica que deben cumplir con las leyes, la buena moral, y las buenas
costumbres. Por ello, las condiciones son esos hechos futuros, por lo que al
momento de hacer el testamento no suceden, por eso son inciertos. Sin embargo,
es importante mencionar que si algún heredero o legatario incumple con su
obligación no los afecta, pero siempre y cuando hayan usado todos los medios
necesarios para cumplir con la obligación.
Condición potestativa. Artículo 1240 de CC, consiste en la condición física o legal
en la que el heredero o legatario se encuentra imposibilitado de dar o de hacer por
lo cual anula su institución de heredero. Esto quiere decir, que su cumplimiento va
a depender de la voluntad del heredero o legatario, y que debe ser cumplida con el
fallecimiento del de cujus, a menos de que ya se haya cumplido y que no pueda
repetirse. También será nula la institución que sea hecha con la condición de que
el heredero o legatario realicen su testamento con una disposición que beneficie al
testador o a otra persona.
Se tendrá por cumplida dicha obligación aun cuando el heredero o legatario haya
prestado la cosa o el hecho mucho antes de otorgarse el testamento. Y cuando no
se realice la impugnación del testamento o en su defecto de algunas disposiciones
que contenga el testamento hará que pierdan el carácter de heredero o legatario.
Condición causal o mixta. Cuando se trate de esta clase de condición, solo se
necesita que se lleve a cabo en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador.
Condición resolutoria: Es la carga de hacer alguna una cosa. De igual modo, si no
se establece el tiempo en que deba realizarse su cumplimiento, la cosa quedara
bajo cuidado de la albacea, y una vez que se haga la partición ejercerá su derecho
el legatario, pero ya que se haya cumplido esta condición.
Incluso puede haber condiciones que establezcan una suspensión temporal sobre
la ejecución del testamento, pero esta suspensión no impide que el heredero o
legatario adquieran derecho a la herencia, al legado o que la transmitan a su
heredero. En dado caso que el testador no haya señalado en qué plazo se deberá
cumplir la condición, la cosa legada quedara en poder de la albacea y ya una vez
que se haga la partición correspondiente asegurará su derecho al legatario de lo
que le corresponde y también a los demás dependiendo si alguno de los
herederos es condicional.
1.3 BIENES QUE SE PUEDEN DISPONER POR
TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS OFICIOSOS.
El testador se encuentra obligado de dar alimentos a las personas siguientes:
i. A los descendientes con los que tenga una obligación legal de
proporcionarlas alimentos aun después de su muerte. Por ejemplo, si tiene
hijos menores de edad y fallece, y no dejara testamento, pero tiene bienes,
se apertura el juicio intestamentario para hacer la partición de los bienes
que les correspondan y que de algún modo sean una garantía después de
su muerte para alimentarlos y solventarse económicamente.
ii. También los descendientes que no puedan trabajar, sin importar su edad,
pero que, si tenga obligación con este, el de cujus.
iii. Al cónyuge, pero únicamente cuando no tenga ingresos o bienes. Pero una
condición aquí, es que solo subsistirá dicha obligación en tanto el cónyuge
no contraiga matrimonio o no viva en concubinato con otra persona a la
muerte del testador.
Haciendo un paréntesis, en esta fracción. Si la persona llegara a tener
bienes, pero aun así no alcanza a igualar la pensión que le corresponde, la
obligación se aminorara a lo que falte para complementarla.
iv. A sus ascendientes.
v. Al concubinario, mismo derecho que seguirá de igual modo, en tanto no
contraiga matrimonio o no viva en concubinato y viva de manera honesta.
vi. A los hermanos y demás parientes dentro del cuarto grado, también si se
encuentran incapacitados o que no hayan cumplido la mayoría de edad, o si
no tienen bienes para cubrir sus necesidades.
Para que una persona puede recibir este derecho, necesita encontrarse en una de
las fracciones anteriores, pero a su vez tal derecho puede cesar cuando la
persona deje de estar en las condiciones de las fracciones antes mencionada, o
ya sea que tenga mala conducta u adquiera bienes. Algo muy importante es que
este derecho no puede ser renunciado ni transferido, tampoco si ya hay una
pensión fijada no puede exceder de los productos de la porción que corresponde
al que tenga el ejercicio de ese derecho, ni bajar la mitad de esos productos. Y si
la pensión hubiera sido fijada por el testador, tampoco no debe bajar del mínimo
establecido.
Una incógnita muy importante es sobre qué pasaría si lo heredado no bastara para
cubrir los alimentos a todas las personas que tienen derecho a ello; cuando esto
ocurre se suministran a los descendientes, cónyuge o concubinato con una
prorrata, y así mismo también con los ascendientes, luego a los hermanos, y a los
demás parientes colaterales dentro del cuarto grado.
Para comenzar con los testamentos inoficiosos, nos referimos a que se considera
así, a aquellos en donde no se deja la pensión alimenticia, por lo cual, los
heredados tienen la obligación de cubrir las pensiones alimenticias necesarias. Y
en este caso, igual se debe incluir al hijo que está por nacer, ya que al igual que
los demás tiene derecho de percibir la porción que le toca como heredero legitimo
(si no hubiera testamento) o caso contrario de acuerdo a lo que el testador
establezca.
1.4 DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO.
Significa que un testamento tendrá validez, aun cuando no tenga de manera
expresa quien quedar institución de heredero o cuando el que fue nombrado no
desee aceptar la herencia o en su defecto que sea incapaz de heredar. Cuando si
haya quienes serán los herederos instituidos, pero no especifica la parte que le
corresponde a cada quien, se entenderá que heredan en partes iguales.
Cuando en la última voluntad del testador se mencionen a algunos herederos de
manera individual y a otros de forma colectiva; estos últimos se entenderá que son
también de forma individual, a menos de que de manera muy clara y concisa haya
sido otra la voluntad del testador. También puede darse el caso donde el testador
invoca a ciertas personas y a sus hijos, entonces se deducirá que todos fueron
instituidos de manera simultánea y no en forma sucesiva. Para la designación del
heredero se tomará en cuenta su nombre y apellido y si coincide su nombre y
apellido con varios herederos se añadirán otros nombres o circunstancias
específicas que los distingan para que no pueda haber duda con quien es, y sea
válida la institución. Si llegara a haber algún error en el nombre, apellido o
cualidades del heredero no será motivo de vicio en la institución, a menos de que
si no fuera y se supiera quien es realmente la persona nombrada. Y si hay varios
individuos con el mismo nombre apellido y no se tiene certeza a quien designo el
testador, ninguno será considerado como heredero.
1.5 DE LOS LEGADOS.
El legado es la transferencia por parte de un individuo de un determinado bien, y
que pueden ser servicios, hechos, derechos o bienes en favor de otro al que se le
denomina “legatario” y al cual se le hará entrega con la muerte del testador. Una
vez que el de cujus fallece la cosa legada se le debe entregar con todos sus
accesorios y en el mismo estado en que se encuentran cuando el testador haya
fallecido. Si llegara a acontecer que el legatario falleciera antes de aceptar el
legado y a su vez dejo varios herederos; uno de ellos puede aceptar o renunciar la
parte que le corresponde en el legado. Y si hubiera un heredero que al mismo
tiempo es legatario, puede renunciar a la herencia y aceptar el legado o viceversa,
sin embargo, si se decide por ser legatario no puede aceptar solo una parte del
legado y repudiar otra. Pero, si hubiera dos legados donde uno es oneroso y el
otro gratuito tendrá la libertad para aceptar todos o repudiar el que quiera. En dado
caso que alguno de los herederos o legatarios renuncie a la sucesión, la carga que
se le impuso se saldara con la cantidad a la que tuvo derecho dentro de la misma
sucesión.
Cuando el testador deje como legado el menaje de una casa, se entenderá que el
menaje son los bienes muebles que conforman; ropa, utensilios y cosas de uso
común en una casa que sirven para el uso y trato ordinario de la familia. Por
ejemplo, si llegara a ver un incendio de un bien después de la muerte del de cujus,
el legatario debe ser indemnizado por un seguro, si es que estaba asegurado el
bien.
El que legue una propiedad y desee agregar después nuevas adquisiciones, no se
tomaran en cuenta en el legado, debido a que, si fuera así, se deben poner desde
un inicio que se realiza el testamento.
Si la herencia se llegara a constituir en puros legados las deudas se repartirán de
manera proporcional con sus cuotas entre todos, así como los gravámenes; y si
los bienes de la herencia no alcanzarán a cubrir todos los legados, se realizará
pagos con la venta de estos, de la siguiente manera:
a. Legados remuneratorios
b. Legados que el testador o la ley hayan declarado preferentes
c. Legados de cosa cierta y determinada
d. Legados de alimentos o de educación
e. Los demás a prorrata.
1.6 TIPOS DE LEGADOS:
Legado Alternativo: La elección le corresponde hacerla al heredero,
debido a que el legatario no lo estipulo de manera expresa en el legado.
Por ejemplo, en esta circunstancia donde el heredero hace la elección tiene
la opción de entregar la cosa de menor valor; pero si la elección le
corresponde al legatario podrá solicitar la cosa de mayor valor.
Legado de cosa especifica o determinada: Como su nombre lo indica el
testador determinara de forma específica a quien y cuales bienes deja al
legatario donde se entiende que el legatario adquiriría la propiedad a partir
de la muerte de testador, además de los frutos pendientes y futuros que se
generen con esta. A partir de que la cosa legada quede a disposición del
legatario él asumirá a partir de ese momento el riesgo de su pérdida,
aumento o deterioro con el tiempo. Y si llegara a suceder que la cosa se
pierde, deteriore o aumenta se aplicara lo dispuesto conforme a las
obligaciones de dar.
Legado de cosa ajena. Significa que el testador tiene de su pleno
conocimiento que la cosa es ajena y, por lo tanto, es válido. Por lo que, el
heredero tiene la obligación de obtenerla para posteriormente dársela al
legatario o a darle su precio.
Para que exista prueba de que el testador sabía que se trataba de una cosa
ajena, le corresponde al legatario comprobarlo; sin embargo, si el testador
confirma que no sabía si la cosa era ajena, entonces el legado es nulo, así
como también será nulo cuando al otorgarse el testamento pertenezca al
mismo legatario.
Legado hecho a un tercero de cosa propia de un heredero o legatario.
Este legado es cuando los herederos o legatarios aceptan la sucesión y se
la transmiten a un tercero por lo que debe entregar dicha cosa legada o una
justa compensación equivalente a la misma o su precio. Y si en el
testamento el testador ignora que la cosa legada es perteneciente al
heredero o legatario, entonces será nulo el legado.
Legado de una deuda. Es un tipo de legado que se realiza en el
testamento por en beneficio de un acreedor que el mismo testador designa,
para el pago de sus deudas. Ahora, si el legado se realiza al mismo deudor
ocasiona que se le extinga su obligación, por lo que la obligación se le
transmite al que debe hacer cumplir el legado; y dentro de su obligación
esta darle al deudor una constancia de pago y desempeñar las prendas, a
cancelar la hipoteca y finanzas y a libertar al legatario de toda
responsabilidad. (Artículo 1337 del CC.)
De igual modo, por medio de este legado puede el deudor mejorar la
condición de su acreedor, haciendo puro el crédito condicional, si es
hipotecario puede hacerlo simple o exigible, e incluso lo puede hacer a
plazo; y aunque lo haga de este modo no afectara a los privilegios de los
demás acreedores.
También se puede aplicar este legado a un tercero, sobre un crédito que se
hizo en favor del testador por lo cual solo genera efecto en la parte del
crédito que este pendiente, en el momento de apertura de la sucesión. Y,
tanto para el deudor como para el tercer interesado el legado de deuda
también abarca los intereses generados por el crédito o la deuda que se
deban hasta el momento de la muerte del testador.
Legado genérico de liberación o perdón de las deudas. Solo toma en
consideración las deudas que prevalecen al tiempo de otorgar al
testamento.
Legado de género. Este tipo de legado se aplica, cuando se deja una cosa
indeterminada o poco específica, por ejemplo, una cosa mueble
indeterminada, pero que es comprendida en genero determinado. Esto
quiere decir que al no tener con certeza cual bien mueble en específico se
lega, lo que se autoriza es legar la cosa comprendida dentro de algún
género o naturaleza determinada. Por ello, quien hace la elección es el que
paga el legado, y si el testador expone de manera escrita la elección al
legatario este podrá, elegir la mejor (solo en caso de que haya varias cosas
de genero determinado), pero si no hay varias solo puede escoger las de
mediana calidad o el precio.
Legado de especie. En este, el heredero tiene la obligación de entregar la
cosa legada, y si llega a perder la cosa se aplicará lo dispuesto a las
obligaciones o con las ganancias que haya si se venden los bienes.
Legado en dinero. Como su nombre lo indica se pagan en este concepto,
y si no hubiera dinero, se paga con la herencia.
Legado de alimentos: Este, solo tiene efecto mientras viva el legatario, a
menos que en el testamento el testador declarara otra cosa. En dado caso,
que en vida el testador le diera cierta cantidad de dinero al legatario,
entonces se deduce que esa misma cantidad es la que se le debe dar, pero
siempre y cuando no sea desproporcional con la cuantía de la herencia.
Legado de educación. Solo es aplicable mientras que el legatario sea
menor de edad. Cuando este cumpla la mayoría de edad o tenga una
profesión u oficio que ayude a solventarse por sí mismo o si contrae
matrimonio, el legado termina.
Legado de pensión. Cualquiera que sea la cantidad, su objeto y plazos
siguen surtiendo efecto con la muerte del testador por lo cual es exigible
reclamar al principio de cada periodo, por lo cual el legatario ejerce su
derecho de cobrarla.
Legado de usufructo, uso, habitación, servidumbre. Prevalece mientras
viva el legatario, a menos que en el testamento se especifique que debe
durar menos. El legatario debe prestarlos hasta que oficialmente se
extingan, por ejemplo, si uno de los bienes que se le heredo fue una casa
que se usaba para rentar, debe seguir prestándolos hasta que no se
extinga el contrato de renta hecho por el testador.
De igual manera si se trata de este tipo de legado y se deja a alguna
corporación durara por 20 años el legado.
1.6 DE LAS SUBSISTUCIONES.
La substitución es aquella que hace el testador de nombrar a uno o más herederos
para sustituir al heredero o heredero instituto en caso de que donde este muera
antes que el heredero sustituto o de que no pueda o no quiera aceptar la herencia.
(Artículo 1365) “El nombramiento de los substitutos pueden ser de manera conjunta
o sucesiva” (Artículo 1367).
Los substitutos adquirirán los mismos gravámenes y condiciones que se le
imponen a los herederos, caso contrario si el testador expresa otra cosa en su
testamento o decreta que los gravámenes o condiciones solo serán
exclusivamente de los herederos y no de los substitutos. En dado caso, que los
herederos instituidos en partes desiguales, más adelante se convirtieran en
substituidos, obtendrán de manera mutua en la sustitución las mismas partes que
en la institución, en tanto no haya declarado lo contrario el testador.
Las disposiciones fideicomisarias y prohibidas, se entiende que van a ser aquellas
que prohíben la venta y/o o traspaso o que invoquen a un tercero para lo que reste
de la herencia por causa de la muerte del heredero, y también de prestar a más de
una sola persona cierta renta o pensión. (artículo 1375) No se tomará como
fideicomisaria la institución en la cual el testador deje toda la propiedad o solo
parte de sus bienes a una sola persona y el usufructo a otra. A excepción de que
si el propietario o usufructuario fallece quedan obligados a transferir a raíz de su
muerte, la propiedad y usufructo a un tercero.
Para la circunstancia donde un padre deje una cierta parte o todos sus bienes a
sus hijos, podrá hacerlo con la condición de que estos los transfieran igual a su
hijo o hijos que tuvieran hasta que el testador muera. Esta acción, será nula
cuando la transmisión de bienes no se haga a los hijos y se realice en favor de
descendientes de ulteriores grados.
1.7 DE LA NULIDAD, REVOCACIÓN, Y CADUCIDAD DE
LOS TESTAMENTOS.
La institución de un testamento será nula cuando sea hecha en memorias o
comunicados secretos, es decir, que no sea un testamento con las debidas
formalidades para que sea válido. Así mismo, también lo será aquel que el
testador haga por encontrarse amenazado en contra de su persona o
bienes de su cónyuge o parientes, de tal modo que la persona que realice
esta acción ejerza coacción contra el testador para provocarle miedo
usando la violencia y las amenazas. Sin embargo, una vez que la persona
que lo amenazo deje de utilizar medio coercitivos y de algún modo ya se
encuentre más libre el testador, podrá revalidar su testamento con la misma
formalidad como si lo hubiera hecho de nuevo.
También será nulo el testamento que se perciba fue hecho por medio de
fraude o con dolo; por ello, si esto llegara a ocurrir y un juez tuviera de su
conocimiento que la persona que desea testar se encuentra impedida por
cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente, tiene la
obligación de acudir lo antes posible a la casa del testador para que
asegure puede ejercer su derecho, levantando el acta donde expresara el
motivo por el cual se presentó, la persona o personas que causaron
violencia y los medios que se emplearon o intentaron emplear para la
violencia; y por último, si la persona con la que acudió si quiere hacer uso
de su derecho. (artículo 1361)
También se nulificará el testamento donde no se externe de manera clara y
precisa la voluntad del testador, y solo se perciba señales o monosílabas en
respuesta a las preguntas que realizar el notario.
Cuando uno de los herederos o legatarios quiera ejercer su derecho de
renuncia al testamento y en una de las cláusulas del mismo, se estipule que
no podrán usar este derecho los herederos o legatarios sino bajo ciertas
condiciones, será nula su renuncia.
La revocación del testamento, es cuando el testador expresa que es su
voluntad anular un testamento que ya había hecho anteriormente para que
este no sea el que se aplique al momento de que este, muera. De igual
modo, el nuevo testamento automáticamente genera la revocación del
anterior y, a menos de que el testador nuevamente externe que es su
voluntad que quiere que el testamento anterior subsistía en todo o parte, así
se aplicara.
La caducidad de las disposiciones testamentarias queda sin efecto, en
relación a los herederos y legatarios, por los siguiente:
En dado caso en que el legatario o heredero fallezca antes que el de
cujus o muchos antes de que se cumpla la condición que depende
de la herencia o legado.
Por causa de que el heredero o legatario sea incapaz de recibir la
herencia o legado.
I.8 DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS.
II. Testamentos Ordinarios:
Público abierto: Es el que se otorga ante notario, en este tipo de
testamento el testador con presencia del notario expresará su voluntad.
Acto seguido el notario comenzara a redactar las cláusulas del testamento y
una vez terminadas las leerá en voz alta para que el testador manifieste si
está de acuerdo, si lo está, se firmaran la escritura los siguientes; el
testador, el notario, testigos, y el intérprete. Debe quedar asentado el lugar,
año, mes, día, y hora en que haya sido otorgada.
En este tipo de testamento pueden surgir algunas excepciones, por
ejemplo; si el testador es sordo, ciego, analfabeto, el notario puede pedir a
dos testigos para que se presenten al acto y firmen el testamento. Cuando
el testador tenga alguna de las condiciones mencionadas, se le deberá leer
el testamento dos veces; una por el notario, y otra por uno de los testigos u
alguna otra.
También para el caso donde el testador desconozca el idioma del país
escribirá su testamento que le será traducido al español por un intérprete
nombrado por él. La traducción se escribirá como testamento tomado como
original, que ira firmado por; testador, notario, e interprete.
Público cerrado: Es escrito por testador o por otra persona a petición del
testador y en papel común. Todas las hojas del testamento deben estar
debidamente rubricadas y firmadas por el testador, y ya en dado caso de
que este no pueda hacerlo por sí podrá hacerlo otra persona designada por
el testador. Es muy importante que el papel donde se encuentre el
testamento este cerrado y sellado, y acto seguido lo presentará con
presencia de 3 testigos declarando que en el pliego se contiene su última
voluntad; acto seguido el notario dará fe mediante una constancia que debe
ir anexada en la cubierta del testamento, que tiene que ir firmada por; el
testador, los testigos, y el notario y por último debe poner un sello.
Este tipo de testamento no pueden hacerlo las personas que no sepan leer,
únicamente el sordumo podrá hacerlo siempre y cuando este firmado y
fechado con su propia mano y al momento de presentarlo ante notario debe
contar con 5 testigos para que lo escriba en presencia de todos, en la
cubierta del pliego donde manifiesta que está escrita su última voluntad, y
que va escrita y firmada por él. También podrán hacer este testamento el
mudo o sordo, y que de igual modo debe ir escrito con su puño y letra, y/o
si fue escrito por otro que así lo manifieste firmando.
El testamento podrá guardarlo el testador o bien, dárselo a una persona de
confianza o en su defecto llevarlo al Archivo General de Notarias; cuando lo
haga por este medio debe hacerlo con el encargado de archivo, ya que este
debe asentar en el libro que con ese objeto debe llevarse, el motivo del
depósito o entrega; firmado por el funcionario, y el testador (se le entregará
copia).
El testador podrá en cualquier momento retirar el testamento y cuando lo
haga la entrega se le debe hacer por medio de escritura pública.
Cuando el juez reciba el testamento mandará llamar al notario, y a los
testigos que acudieron a su otorgamiento, por lo cual no podrá ser abierto
hasta que el notario y testigos hayan hecho el reconocimiento de sus firmas
y las del testador, y además declarado que el mismo se encontraba cerrado
y sellado, tal cual como fue en el momento de la entrega. Cuando no
puedan acudir todos los testigos, por causa de enfermedad, ausencia, o
muerte bastará con que la mayoría se encuentre junto con el notario.
Testamento Ológrafo: Es aquel que es escrito por puño y letra del
testador, por tal motivo, si estuviere con tachaduras o entre renglones
podrán ser validas con la firma del testador, y se omite poner la firma solo
no hará que esas palabras no tengan validez, pero no lo será para todo el
testamento.
El testador debe hacer un duplicado de su testamento y en cada hoja debe
llevar su huella: el original debe ir en sobre cerrado y lacrado y su depósito
debe hacerse en el Instituto de la Función Registral del Estado de
Querétaro, y el segundo ejemplar igual en un sobre cerrado y lacrado con la
nota en la cubierta del sobre. Cuando el testamento se presente ante el
Instituto de la Función Registral y el encargado no conoce al testador,
deberá acudir con dos testigos con su INE; acto seguido el testador debe
poner en el sobre la siguiente leyenda “Dentro de este sobre se contiene mi
testamento”, consecutivo se pondrá lugar y fecha en que se realiza el
depósito y después lo firmara el encargado del archivo y el testador. Y en el
otro sobre donde está el duplicado se pondrá una constancia en donde el
encargado expresé “Recibí el pliego cerrada que afirma contiene el original
de su testamento ológrafo y del cual, según afirmación de la misma
persona, existe dentro de este sobre un duplicado”, este igual debe ir con
firma del encargado, testador y los testigos.
En la circunstancia donde al testador no le sea posible entregar de manera
personal el testamento en las oficinas del Instituto de la Función registral los
encargados de esta institución deben acudir al lugar en donde se encuentre
el testador. Una vez hecho esto, el encargado lo enviará por vía electrónica
al Registro Nacional de Avisos de testamentos con el objetivo de que el
testamento pueda ser identificada, conservando el original hasta que llegue
el momento de su entrega, ya sea al mismo testador o al juez. Cuando el
testamento este a disposición del juez debe verificar la cubierta para
cerciorarse que esta no fue violada, acto seguido pedirá que los testigos
confirmen su firma y la del testador junto con presencia del Ministerio
Público, de los intestados, y testigos. Posterior lo leerá y su cumple con los
requisitos lo declarará formal.
NOTA: Este tipo de testamento quedará sin efecto cuando el original o
duplicado se encuentren rotos o el sobre este abierto, y que además las
firmas que lo contengan estén borradas, o con enmendaduras, a pesar de
que el contenido no sea vicioso.
Testamento Privado: Podrá hacerse este testamento cuando:
a) El testador tenga una enfermedad violenta y grave, por la cual
no tenga tiempo para acudir con notario para testamento.
b) Cuando no haya notario en la población o juez para actuar en
ello.
c) Y aunque habiendo notario o juez en la población, no se
pueda o es imposible que acuda para el otorgamiento del
testamento.
o Para que pueda realizarse el testamento privado, como
requisito el testador no habrá debido hacer testamento
ológrafo. Y si cumple con ello, podrá hacerlo con 5 testigos
que el elija, y uno de ellos redactará si el testador no
puede escribir.
o Cuando sea por casos de suma emergencia, y que los
testigos tampoco sepan escribir no será necesario que el
testamento sea por escrito.
o Serán aplicables para este tipo de testamento, las mismas
disposiciones del testamento público abierto.
o Tendrá efecto hasta que el testador fallezca por la misma
enfermedad o por causa del peligro en que se hallaba o
dentro de un mes.
o Los testigos deben declarar:
I. Lugar, hora, día, mes y año en que se hizo el
testamento.
II. Si reconocieron, vieron y oyeron de manera clara al
testador.
III. Y lo que escucharon de las disposiciones.
IV. Motivo por el cual se otorgó el testamento privado
V. Si conocen si el testador falleció o no de
enfermedad o en el peligro en que se hallaba.
Testamento militar. Es aquella que hace un miembro o asimilado del
ejército nacional, el cual puede hacerlo al momento de entrar en batalla
(guerra) o que se encuentre herido sobre el campo de batalla. Lo puede
hacer de manera escrita o verbal.
Testamento marítimo, del aéreo y del hecho fuera del estado o en país
extranjero. El testamento que se realice a bordo de un buque nacional
podrá tener validez en el Estado, si se acordó conforme a las disposiciones
del Código Civil Federal.
Para el testamento hecho a bordo de una nave aérea en tránsito, del
mismo modo será válido si se apega a las disposiciones que lo reglamentan
y si no se ajustan a estas, se aplicaran las dispuestas para el testamento
marítimo.
Los testamentos hechos fuera del estado, del distrito federal o en país
extranjero, serán eficaces en el estado si se ajustan a las formalidades de
la ley del lugar donde se otorgaron.
Testamento sobre la vivienda de interés social o popular. Para las
viviendas adquiridas que por concepto de ley se consideren de interés
social o popular, se entiende que se puede establecer quien se quedará el
inmueble con la muerte del adquiriente. Sin requerirse las formalidades más
que la designación de los beneficiarios y las establecidas para el acto
jurídico donde se establezca el título de la propiedad, por lo cual se
establecerán las reglas de los legados.
1.10 SUCESIÓN LEGÍTIMA.
Es un tipo de testamento, que recibe ese nombre debido a que el que muere no
deja hecho su testamento; por lo cual la ley es la que tiene la obligación de
determinar el destino de los bienes, y los problemas que pudieran llegar a
acontecer en la familia por causa de que no hay testamento. Esto, de acuerdo al
artículo 1480 del CC que menciona que; “Si el testador dispone legalmente sólo de
una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legitima”:
Se dará paso a la sucesión legítima, por los siguientes casos:
I. Por no haber testamento, o el que se otorgo es nulo o no es válido.
II. Incluso también cuando el testador no menciono en el testamento todos sus
bienes. Y, por lo tanto, se hace necesaria la repartición de los restantes a
quienes tengan derecho de heredar.
III. Si no se cumple la condición exigida al heredero.
IV. En dado caso, que el heredero muera antes del testador, por causa de que
renuncie a la herencia o sea incapaz de heredar e igual si no fue nombrado
substituto.
En la sucesión legítima tienen derecho a heredar las personas siguientes;
Los descendientes: Son individuos que toman su lugar en la filiación de
acuerdo a la persona de la que provienen, que en este caso es de un
ascendiente. Ej.: ascendientes (papá y mamá) y los descendientes de estos
(hijos, nietos, bisnietos, etc.).
En este tipo de sucesión, llegada la muerte de los padres y solo hay como
descendientes los hijos, la herencia se repartirá entre todos por partes
iguales, independientemente si fueron nacidos dentro del matrimonio o
nacidos en otro matrimonio pero que si sean hijos reconocidos por alguno
de los dos cónyuges. Y si solo muere uno de los ascendentes y el otro
sobrevive, y acuden al cónyuge cualquier otro descendiente del de cujus;
debe de igual modo, recibir la porción que les corresponde a un hijo.
Si se diera el caso, donde se presentan descendientes que no pertenezcan
al de primer grado heredarán por estirpe y los de primer grado por cabeza.
Esto también será aplicable a los descendientes de hijos premuertos,
incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia.
Herencia por estirpe: Es la herencia de la herencia. Por ejemplo; Juan
muere y hereda a sus dos hijos; Manuel y José, pero José fallece durante el
Juicio sucesorio por lo cual su proceso no puede concluir; sin embargo, eso
no es motivo para que José pierda su herencia, ya que esta pasa a sus
herederos de José, quiénes tendrán el derecho de reclamar su herencia de
Juan, así como de los demás bienes de José. (La herencia por estirpe, s.f.)
Explicado el ejemplo anterior, si llegará a suceder que no hay herederos de
primer grado y solo de segundo, pasará de manera automática la división
de la herencia por estirpe y si en esta, hay varios herederos la partición
será por partes iguales a todos. Y si ahora los hijos son los que acuden con
los papás, estos solo tendrán derecho a alimentos que no podrá
sobrepasarse de la porción como si fuera para un hijo.
Herencia por cabeza: “Sucesión en la que se hereda por sí y no por
derecho de representación”. (Española, s.f.)
Otra de las cosas es que el hijo adoptado también hereda como cualquier
otro hijo.
Ascendientes: Ejemplo; Si María muere, pero no tuvo hijos ni cónyuge,
concurrían a su herencia sus padres por partes guales. Otro ejemplo; El
papá de Sofía murió, pero sobrevive su mamá; entonces su mamá le
cederá toda la herencia a María. Del mismo modo, si solo hay ascendientes
de segundo grado en una sola línea se dividirá la herencia en partes
equitativas, tomando en cuenta que los parientes más cercanos, excluirán a
los más lejanos. Pero, si son ascendientes por ambas líneas (padre, madre,
suegra, suegro) la herencia será repartida en partes iguales y una; se
aplicará a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la materna.
Para el caso de los hijos adoptados de igual forma heredaran en los
mismos términos que la madre y el padre.
Cónyuge: En este caso, el cónyuge que sobreviva asistirá junto a sus
descendientes (hijos, nietos, bisnietos) a la herencia, y tendrá derecho a
también percibirla como si fuera hijo, pero sólo si carece de bienes (recibirá
de manera completa la porción señalada) o si lo que llegará a tener no logra
cubrir la proporción que a cada hijo le corresponde (recibirá lo necesario
para igualar sus bienes con la porción mencionada). Lo mismo aplicará con
sus hijos adoptivos del de cujus.
En el supuesto donde solo existiera un inmueble en la herencia; se le
otorgara al cónyuge el uso vitalicio del mismo.
Otra situación, es que, si llegaran a asistir a la herencia junto con el
cónyuge, los ascendientes del de cujus la repartición de la herencia se hará
en don partes iguales, es decir, una parte al cónyuge y la otra a los
ascendientes. También podrán ser partícipes de la herencia los hermanos
del de cujus, por lo que, si se presentan junto con el cónyuge, estos solo
tienen derecho a alimentos (si solo los necesitan).
Y por último a falta de ascendientes y descendientes, el cónyuge será quien
ejerza todo el derecho sobre la herencia.
Parientes colaterales hasta el cuarto grado: Ejemplo de parientes hasta
el cuarto grado en línea ascendente; papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo.
Y en línea descendente; hijo, nieto, bisnieto, tataranieto.
Entendiendo esto, si solo llegará a ver hermanos por ambas líneas la
herencia les corresponderá por partes iguales a todos; pero si concurren
también con medio hermanos, a ellos les corresponde el doble de la porción
que le corresponde a los otros.
Ahora, si se juntan hermanos con sobrinos, hijos de hermanos, o de medios
hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o hayan renunciado
a la herencia; los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe.
Cuando no haya hermanos concurrían los hijos de estos, por lo cual la
repartición será por estirpes y la porción de cada estirpe por cabeza.
Si no hay nadie de las personas mencionadas con antelación, entonces
asistirán los parientes siguientes dentro del cuarto grado, sin importar la
línea, heredando por partes iguales.
Y el concubinario: Para poder ser legatario, este deberá haber cumplido
por lo menos 3 años de concubinato con su pareja o si procrearon hijos.
Estos pueden heredarse de manera mutua, pero si al morir el concubinario
quedaron varios concubinarios, nadie tendrá derecho a heredar.
Si no hubiera la existencia de ninguna de las personas mencionadas con
anterioridad, la sucesión legitima en el estado de Querétaro pasa a la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) o a las instituciones de
asistencia social, tanto públicas como privadas.
1.11 PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE
CUANDO LA MUJER VIUDA QUEDE EN CINTA.
Una vez que el marido muera, y la mujer sospeche que quedó embarazada, debe
hacérselo saber al juez que esté llevando a cabo la sucesión para que, dentro de
40 días, notifique a las personas que tengan derecho a la herencia que por
naturaleza el derecho se extingue o disminuye con el próximo nacimiento del hijo.
Si se dio o no el aviso respectivo, cuando él bebé ya este por nacer la viuda debe
hacérselo saber la juez, para que este igual se lo haga saber a los interesados.
Una vez hecho esto, los interesados pueden solicitarle al juez que dicte las
disposiciones convenientes para evitar la suposición del parto y que se aseguren
del alumbramiento, por lo cual la persona que nombren para corroborarlo puede
ser un médico o una partera; pero todo ello lo hará el juez; procurando que no
ataquen al pudor ni a la libertad de la viuda.
La división de la herencia se pausará hasta que se corroboré el parto o que
transcurra el plazo máximo de la preñez, y mientras tanto os acreedores serán
pagados pos mandato judicial.
Si antes de fallecer el de cujus, tenía conocimiento de la preñez de su pareja y lo
reconoció mediante un documento público o privado no está obligada a dar aviso
al juez que lleva a cabo la sucesión, por ello la omisión de la madre no generara
una afectación legitima al hijo.
Otra de las cosas, es que si la mujer viuda está embarazada y cuenta con bienes
solo debe ser alimentada con cargo a la masa hereditaria, por ello si la viuda no le
hace saber al juez ni a los interesados de su embarazo, los interesados podrán
negarle los alimentos debido a que esta cuenta con bienes. Y si, posteriormente
con investigaciones si es cierto su embarazo deberán darle los alimentos que se le
negaron; por ello, la viuda aquí no se verá obligada a regresar los alimentos que
percibió aun cuando pudo haber tenido un aborto o no fuera cierta la preñez.
El juez es el encargado de dar solución con lo que respecta a los alimentos,
pero revolera en favor de la viuda.
En cualquier diligencia la viuda deber ser oída.
1.12 GENERALIDADES DE LA APERTURA Y
TRANSMISIÓN DE LA HERENCIA.
La apertura se habilita con la muerte del autor de la herencia, o cuando se
presuma muerto por estar ausente.
En caso de no haber nombrado una albacea, cada uno de los herederos
puede reclamar toda la herencia que le corresponde junto con oros, por lo
que el demandado no puede oponer una excepción declarando que esta le
pertenece por entero.
Cuando ya se haya nombrado el albacea, su función es promover la
reclamación de la herencia y si esta se tarda en hacerlo, entonces los
herederos podrán removerla. Este derecho de reclamar la herencia
prescribe a los 10 años.
1.13 GENERALIDADES DE LA ACEPTACIÓN Y DE LA
REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA.
o ACEPTACIÓN:
o Pueden aceptar o rechaza la herencia todo aquellos que tienen a su
disposición los bienes.
o La herencia a menor o incapacitados, la aceptara su representante legal,
mismo que igual puede rehusarse con autorización judicial.
o Para el caso de los cónyuges no se hace necesario que se autoricen para
aceptar o repudiar, solo cuando es herencia común pueden aceptarla o
repudiarla ambos cónyuges, pero si estos no llegaran a estar de acuerdo
entre ellos resolverá el juez.
o La aceptación puede ser tácita o expresa; la primera es cuando se realizan
hechos de los cuales se deduce la intención de aceptar, y la segunda es
cuando el heredero acepta con palabras que lo confirman.
o En caso de que algunos de los herederos no estén de acuerdo con
aceptación y repudiación de la herencia, podrán aceptar unos y rechazar
otros.
o Cuando el heredero fallece, el derecho de aceptar o repudiar pasa a sus
descendientes.
o REPUDIACIÓN:
o De la misma manera que la aceptación debe ser expresa y hacerse
constar por escrito ante el juez o mediante cualquier otro medio público
que asigne el notario (en caso de que el heredero no viva en el lugar
donde se está llevando a cabo el juicio).
o Cuando una persona es llamada para herencia de testamento y por
intestado, es decir en ambas, pero si rechaza el primero en automático
se toma que rechazo a los dos.
o Por ejemplo, si rechaza su derecho por intestado sin tener aún
conocimiento de su título testamentario, puede en virtud de este aceptar
la herencia.
o Nadie podrá aceptar o repudiar, en tanto no esté seguro de la muerte
del de cujus. Una vez que se tenga la seguridad de su fallecimiento se
procederá a renunciar la herencia dejaba por condición, aun cuando
esta no se haya cumplido.
o Las personas morales pueden aceptar o repudiar la herencia por medio
de su representante legal; para las instituciones de carácter oficial o de
asistencia social no podrán rechazar la herencia sin previa aprobación
judicial. Así mismo las entidades públicas, no pueden aceptar ni repudiar
la herencia sin previa aprobación de la autoridad administrativa.
o Una vez hechas la aceptación y repudiación ya no podrán retroceder, ni
impugnarse, salvo en los casos de dolo o violencia.
o Por ejemplo, si el heredero revoca la aceptación, tiene que regresar todo
lo que haya percibido de la herencia.
1.15 DE LAS ALBACEAS.
No pueden ser albaceas (a menos que sean herederos únicos), los siguientes:
I. Los magistrados y jueces, que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar
donde se apertura la sucesión.
II. Aquellos que mediante sentencia hayan sido removidos otra vez del
cargo de albacea.
III. Los que son condenados por delitos contra la propiedad.
IV. Los que no tengan un modo honesto de vivir.
El testador debe nombrar a uno o más albaceas, y si no lo hiciera o a el que
nombro no desempeñara el cargo; es obligación de los herederos elegir a una
y lo harán por mayoría de votos. En dado caso que en los votos no fueran la
mayoría para la designación de la albacea, está será nombrada por el juez de
todos los propuestos. Y el heredero que sea único, el mismo será el albacea si
es que no se nombró a otro en el testamento; y si fuera incapaz la albacea será
su representante legal. En la circunstancia donde no se haya nombrado a un
heredero o el que se nombró no entré en la herencia, el juez será quien
designe a la albacea; y si la herencia se distribuye en legados estos nombrarán
a la albacea misma que puede ser universal o especial.
Se entiende que hay albaceazgo cuando se nombran a varios albaceas y se
ejerce por cada uno de ellos de acuerdo al orden en que fueron designados,
caso contrario podrá ser cuando el testador expresara que ejercieran su cargo
todos los nombrados. El cargo de albacea es voluntario, por lo cual la persona
que lo acepte debe realizar su correcto desempeño, esto también tiene que ver
a que si la albacea renuncia sin justificación alguna perderá lo que el testador
le haya dejado; y del mismo modo así será aun cuando justifique su renuncia.
También cuando el albacea desee excusarse una vez teniendo conocimiento
de su cargo, deberá hacerlo en un plazo de 3 días posteriores y si no lo hace
en este lapso de tiempo deberá de hacerse responsable de los daños y
perjuicios que ocasione.
Podrán excusarse de ser albaceas, las personas siguientes:
1) Empleados y funcionarios públicos.
2) Los militares en servicio activo.
3) Los pobres, y que debido a esa condición no puedan atender al
albaceazgo.
4) Los que estén en mal estado de salud, y que no sepan leer ni escribir,
impidiendo que no puedan atender el albaceazgo.
5) Los que tengan 60 años de edad.
6) O los que tengan a su cago, otro albaceazgo.
El albacea tiene prohibido que dé a otro el poder de su cargo, ni con su
muerte pasara a sus herederos, sin embargo, pueden sus herederos
hacerlo, pero por medio de mandatarios que trabajen bajo sus órdenes.
Las obligaciones del albacea son las siguientes:
I. Debe presentar el testamento;
II. Asegurar los bienes de la herencia;
III. La formación de inventarios;
IV. Administración de bienes y rendición de cuentas del albaceazgo.
V. El pago de las deudas que dejo el de cujus.
VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios.
VII. La defensa de la herencia como su validez del testamento, dentro y fuera
del juicio.
VIII. Representar a la sucesión en todos los juicios que se promuevan en su
nombre o en contra de ella.
IX. Las demás impuestas por la ley.
Una vez que se haya aprobado el inventario, el albacea tiene 15 días
después de su aprobación para proponerle al juez que se haga la
distribución de manera previa de los productos de los bienes hereditarios;
mismos que deberán entregarse cada bimestre a los herederos. Ya que se
haya hecho la proposición, el juez podrá aprobarla, notificarla según sea el
caso. Cuando el albacea incumpla con dicha proposición o que en do
bimestres seguidos no haya cubierto a los herederos o legatarios lo que les
corresponde, será de inmediato separado de su cargo mediante solicitud
hecha por los interesados.
Cuando el albacea haya aceptado su cargo, solo tiene 3 meses a partir de
la aceptación de su cargo la obligación de garantizar su manejo de fianza,
hipoteca, o prenda, de acuerdo a lo siguiente:
a) Para el importe de la renta de los bienes raíces y de los réditos de
los capitales.
b) Por el valor de los bienes inmuebles.
c) Por el de los productos de las fincas rusticas, calculados por un
perito o por termino de un quinquenio a elección del juez.
d) En las negociaciones mercantiles e industriales, el 20% del importe
de las mercancías y demás efectos muebles.
El albacea también puede ser coheredero y cuando lo sea, si su porción
heredada basta para dar garantía no estará obligado a prestar garantía
especial en tanto siga conservando su derecho hereditario; pero, si su
porción no alcanza si se verá obligado a dar fianza, hipoteca o prenda o lo
que falte para completar su garantía.
El albacea debe presentar el testamento a los 8 días posteriores de la
muerte del testador.
También debe formar un inventario, mismo que si no lo realiza será
expulsada de su cargo. Pero es muy importante que antes de hacer el
inventario, no permita se extraiga cosa alguna.
En caso de que sea necesario vender algunos bienes para el pago urgente
de deudas, antes de realizar su venta, el albacea debe asegurarse que dos
herederos están de acuerdo y enterados; o en su defecto con aprobación
judicial.
No tiene permitido gravar, ni hipotecar bienes sin el consentimiento de los
herederos o legatarios; ni tampoco comprometer los negocios de la
herencia también, si no están de acuerdo los herederos.
Otra de las obligaciones que tiene la albacea es rentar los bienes, pero solo
por un año, ya que, si se desea hacer por más tiempo, también es con
consentimiento de los herederos.
Debe rendir cuentas de manera general del albaceazgo.
El testador no puede en una disposición aducir que desiste a la albacea de
su obligación de hacer inventario o de rendir cuentas.
Las cuentas tanto de administración como de albaceazgo, deben ser
aprobadas por los herederos.
Para la aprobación de cuentas referente a la Universidad Autónoma de
Querétaro y para las instituciones de asistencia social, intervendrá el
Ministerio Público.
Cuando los herederos o legatarios no hayan estado de acuerdo con el
nombramiento que se hizo de la albacea, tienen el derecho de nombrar a
un interventor, el cual tiene la función de vigilar que la albacea cumpla con
el desempeño de su cargo. Los inventores deben ser personas mayores de
edad y capaces de obligarse, y su duración será en tanto no se les quite de
su cargo; el pago por su cargo pueden establecerlo los herederos o en su
defecto el juez de acuerdo al arancel.
¿Cuándo puede nombrarse inventor?
Cuando el heredero esté ausente o no sea conocido.
En caso que la cuantía de los legados exceda la porción de la
herencia del albacea.
Cuando se realicen legados con fines de asistencia social.
Todos los gastos que haya realizado el albacea como los honoraros de los
abogados y procurador que haya necesitado, se cubrirán con la masa
hereditaria.
El tiempo que dura el cargo del albacea, es por un año; el cual es contado a
partir del momento de su aceptación.
¿Cuándo concluirán su cargo el albacea o interventor?
Por el término de su cargo.
Con la muerte.
Incapacidad legal, declarada.
Por excusa, la cual el juez puede admitirla como válida con audiencia
de los interesados y del Ministerio Público.
Cuando termine el plazo señalado por la ley y se agoten las
prórrogas que se concedieron para el desempeño de su cargo.
También cuando los herederos revoquen su nombramiento
Por remoción.
La revocación la pueden hacer los herederos en cualquier momento, pero
cuando lo hagan deben nombrar a un substituto.
El testador puede conferirle al albacea un cargo especial aparte de seguir el
juicio sucesorio para hacer la entrega de los bienes. Y por ello, si los
herederos llegaran a hacer su revocación, esta función que le impuso el
testador la seguirá haciendo.
1.16 INVENTARIO Y LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA.
El albacea que se quede fijo, tiene la obligación de formar el inventario y avalúos;
mismos que deben practicarse de manera conjunta. Tiene un plazo de 10 días
contados a partir de la aceptación de su cargo realizar este acto, y posteriormente
dará aviso al juzgado y en 20 días debe presentar su inventario y avaluó ante esta
autoridad. Sin embargo, si así lo considera el juzgado este plazo puede variar,
pero no exceder de 30 días. Si por alguna situación el albacea no cumpliera con
su obligación, entonces quienes podrán promover y presentar la formación del
inventario y avalúos, les corresponde a los herederos y legatarios. Pero muy
importante que los herederos una vez que hayan reclamado sus derechos y
obligaciones hereditarios deben nombrar dentro de los 10 días posteriores, un
perito valuador para efecto de cumplir con el peritaje de acuerdo al inventario de
los bienes.
En cuanto a la formación del inventario deben acudir para su formación: el
cónyuge que sobrevive, los herederos, acreedores del difunto y legatarios. En el
inventario se deben incluir los bienes litigiosos, indicando la vía en que siguen, la
persona contra la que se litiga, causa del pleito, y el juez que conozca de ello.
Todos ellos deben ser citados mediante correo, en un plazo que no exceda de 20
días.
Cuando se vaya a llevar a cabo la descripción de los bienes, deben estar
presentes el notario, el albacea y el secretario; procederán a hacer la descripción
de los bienes en el siguiente orden:
Dinero.
Alhajas.
Efectos de comercio e industria.
Semovientes.
Frutos.
Muebles e inmuebles.
Créditos; se expresarán la fecha, el nombre del deudor, la clase de
obligación y ante quien se otorgaron.
Documentos y papeles de importancia.
Bienes ajenos que tenía en su poder el de cujus; en comodato, prenda,
deposito o bajo cualquier otro título.
Nota: Si tuviera otros bienes fuera de la población deberán agregarse al
inventario los títulos de propiedad o descripción de ello.
Una vez concluida la diligencia del inventario, deben firmar los presentes y si
hubiera alguna inconformidad sobre algunos bienes deberá quedar asentado.
Hecho esto, el inventario y avaluó se agregarán en autos y se enviarán a la
secretaría por 5 días. Si en este plazo ninguno de los interesados realiza
oposición el juez procederá; y si hubiera oposición por varios e idénticos se
llevará a cabo mediante audiencia común, y deberán asignar a un
representante común. En la audiencia deberán asistir los peritos e interesados
que realizaron la valoración de los bienes, en dado caso que los peritos no se
presenten a la audiencia perderán su derecho de cobrar honorarios por el
trabajo realizado. Concluida la audiencia, el juez deberá resolver en los 3 días
siguientes a esta.
Cuando ya se haya aprobado el inventario por el juez y con el consentimiento
de los interesados, ya no podrá haber modificación alguna sino solo por error o
dolo, declarada mediante sentencia definitiva dictada en el juicio sumario.
Y en el supuesto donde se hayan omitido en el inventario muchos bienes se
podrá iniciar mediante la vía incidental de suplemento o complemento la
adición de estos bienes al inventario; pero, si la sentencia causo ejecutoria se
podrá abrir un nuevo juicio únicamente para estos bienes faltantes.
Concluida y aprobado el inventario el albacea procederá con la liquidación de
la herencia en el siguiente orden:
1) Pagará las deudas mortuorias; que comprenden gastos del funeral, y
gatos de la última enfermedad del testador, mismas que se pagaran con
la masa hereditaria.
2) Gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así
como los créditos alimenticios
Nota: Si en la masa hereditaria no hubiera el recurso para pagar los
conceptos anteriores, el albacea debe promover la venta de los bienes
muebles e inmuebles. Su venta se realizará mediante subasta o en caso
contrario será conforme lo acuerden los interesados.
3) Deudas hereditarias exigibles, o sea las que contrajo el de cujus y de las
cuales es responsable con sus bienes.
Por último, es importante que el albacea pague primero todos los conceptos
anteriores antes de pagar los legados y dar bien alguno a los herederos.
1.17 DE LA PARTICIÓN.
Ya que se aprobó el inventario y cuenta general del albaceazgo, se procederá a
hacer la repartición de la herencia. (Artículo 1646)
Solo mediante convenio expreso por los interesados se podrá suspender la
repartición de los bienes, y si en la herencia hay menores de edad deberá ser
escuchado su representante legal y al Ministerio Público; en el convenio debe
especificarse por cuánto tiempo se suspenderá la indivisión de los bienes.
Cuando el testador haga manifestación expresa de que determinados bienes
deben ser entregados a herederos o legatarios; ya que se haya aprobado el
inventario, el albacea les entregara esos bienes, pero solo si estos garantizan
responder con los gastos y cargas generales de la herencia.
Podrá surgir una negociación que forme una unidad agrícola, industrial, o
comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes
cuando el testador no haya plasmado en el testamento como se deberán repartir
los bienes, y el precio de la negociación será fijada por peritos.
Las rentas y frutos, gastos útiles y necesarios, así como los daños ocasionados
por malicia y negligencia que hayan sido percibidos de los bienes, deberán
repartírselos de manera mutua entre los coherederos. Y si el testador dejo como
legado una pensión alimenticia o renta vitalicia pero no especifico a quién, se le
entregará a la persona que le corresponda la pensión o renta, quien adquirirá solo
la obligación como único usufructuario.
Por último, cuando todos los herederos tengan la mayoría de edad y el interés del
fisco se haya cubierto, y se hayan pagado todas las deudas de la sucesión,
podrán separarse del juicio y tener acuerdos para el acuerdo o terminación de la
testamentaría o del testado. (Artículo 1655)
1.18 DE LOS EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
La partición será efectiva cuando de manera legal se estipule la porción de bienes
hereditarios que le corresponde a cada quien. Si alguno de los coherederos es
privado del todo o de solo una parte de su derecho, los otros coherederos tienen la
obligación de indemnizarlo por esa pérdida, la indemnización debe de ser de
acuerdo a la deducción del total de la herencia. Para el caso donde uno de los
coherederos no tenga los ingresos para pagar, el dinero que le correspondía dar
se repartirá entre los otros, y este está obligado a regresarles el dinero cuando
tenga el sustento para hacerlo.
Terminará la obligación de indemnizar al coheredero en los siguientes casos:
I. Se le dejo al heredero bienes individuales determinados
II. Que, al hacerse la repartición, los coherederos renuncien al derecho
de ser indemnizados.
III. Si la perdida es provocada por culpa del heredero que la sufre.
1.19 DE LA RESCISIÓN Y NULIDAD DE LAS
PARTICIONES.
Generalidades:
Las particiones pueden quedar sin efecto o anularse del mismo modo que
las obligaciones.
El heredero que haya sido ignorado o no se haya tomado en cuenta
también tiene derecho de pedir la nulidad de la partición, y cuando lo haga
se hará nueva partición con el fin de que este pueda recibir la parte que le
corresponde.
Cuando la partición se haga a algún heredero falso, será nula y su parte
que se le dio, pasara a repartirse entre los herederos.
Si en la partición se omitieran algunos bienes, se procederá a hacer una
división suplementaria.
2. JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO.
El juicio sucesorio, es aquel que se tramita de manera legal con el fin de poder
transmitir el patrimonio de la persona fallecida “del de cujus”, a quienes pudieran
ser sus herederos o legatario o a los que se sientan con derecho a heredar. Por
ello, se puede decir que este tipo de juicio surge con la voluntad expresa del
testador