APUNTES
Definición
Primero es importante recalcar que “obligaciones”, las tenemos todos, más no
todas las obligaciones son jurídicas, las cuales no están todas mediadas por
contratos.
La obligación es un género, ya que existen todo tipo de obligaciones, como las
sociales, morales, familiares, convencionales, etc.
Una obligación jurídica es, según la definición romana:
“Obbligatio este juris vincula quo necesitare adstrinjimur alicujus solvendae
rei Secundum nuestra avitatis jura”
Esto quiere decir que una obligación es un vínculo jurídico.
¿Qué es un vínculo jurídico?: Es una relación, una atadura o una
unión, es jurídico porque es relevante para el Derecho y el
ordenamiento jurídico.
La obligación jurídica une a dos sujetos: acreedor y deudor.
Deudor
El deudor va a exigir una conducta al acreedor, que es el objeto de la
obligación, el objeto de la obligación es la prestación, la cual puede ser
positiva (hacer) o negativa (no hacer).
Si no se quiere cumplir con la prestación, se acude al patrimonio (atributo
de la personalidad).
El deudor puede elegir no realizar una conducta, cuando esto pasa, puede
poner en funcionamiento el aparato judicial (es decir, poner a el Derecho
en acción).
Acreedor
El acreedor tiene la posibilidad de poder acudir a la jurisdicción del Estado.
La administración de justicia es la jurisdicción, por ello podemos
acudir al Estado.
En conclusión, una obligación es: “Una obligación es un vínculo jurídico que
une a dos sujetos: acreedor y deudor. El acreedor puede exigir una
prestación, la cual puede ser positiva o negativa, se puede acudir a la
jurisdicción del Estado, se responde con el patrimonio de la persona”.
Recordar que todo tipo de conducta solo se puede dar mediante un hacer o un no
hacer.
Elementos de las obligaciones
1. Sujeto activo o acreedor
Se llama sujeto activo porque para él y su patrimonio esa obligación es un
activo, un haber, en el sentido en que es un haber y un beneficio
patrimonial, adicional a eso porque el podría accionar demandas en el
evento de algún tipo de incumplimiento.
Se requiere que sea persona o sujeto de derechos
El acreedor no puede ser un objeto.
Puede haber varios acreedores.
Se requiere que sea uno o varios sujetos.
No necesariamente se requiere que la persona sea capaz (mayor
de 18 años).
Puede ser persona natural o jurídica.
¿Puede existir una obligación sin conocer quien es el acreedor? Si, esto es
factible, pero no es fácil. Más que todo vemos esto en títulos – valores
(como un cheque), donde el deudor firma un cheque para que el dinero sea
cobrado de una cuenta bancaria.
Hay dos tipos de cheques:
Uno donde el deudor indica que el Banco pague al acreedor.
Un cheque al portador, es decir a título.
Cuando se hace la obligación se debe saber a quién pagar.
2. Sujeto pasivo o deudor
Se denomina así porque para el patrimonio del deudor es una carga o un
deber patrimonial.
Para que haya obligación debe haber deudor.
Se requiere que sea una persona (no puede ser un objeto porque
este no es sujeto de patrimonio al no poseer los atributos de la
personalidad).
Este deudor es sujeto de derecho y por lo tanto de obligaciones.
Puede ser una persona (natural o jurídica).
Se requiera que sea capaz o incapaz (puede ser menor de edad,
cosa diferente es que este responda a través de su representante
legal).
Pueden ser una o varias personas.
El deudor debe ser determinado (saber a quien se le cobra la
obligación).
Requisitos
Para que se configure el sujeto pasivo (deudor) debe cumplir dos
requisitos según el Derecho alemán:
a. Shuld
Concientización e interiorización de que una persona es
deudora, porque sin deudor no hay obligación.
b. Haftung
Indica que esa obligación va a estar respaldada por el
patrimonio de ese deudor como garantía del pago de las
deudas.
3. Vínculo jurídico
Es una atadura que va a sujetar a l acreedor y al deudor, es jurídico porque
esta relación es relevante para el Derecho y el ordenamiento jurídico.
Del término obligación se deduce que hay un vínculo. Obligación en latín
es “obbligatio – obligare”; siendo así, “ob” es alrededor y “ligare” es una
atadura relación.
Con base a ese vínculo jurídico el acreedor podrá exigir al deudor el pago
de la prestación.
Para que exista un vinculo jurídico es necesario que los extremos
sujetacionales sean distintos porque de lo contrario se extingue la
obligación, es decir, es necesaria que el acreedor y deudor sean diferentes.
Si pasa que el acreedor y deudor son el mismo sujeto, se da la figura de la
confusión, la cual es una forma de extinguir las obligaciones.
Ejemplo
Juan adquirió una casa, Ana necesita una habitación así que le pide
que se la arrende, por lo cual Juan le cobra 2.000.000 por un
término de 3 años. Se hizo el contrato así, Ana es la arrendataria y
Juan el arrendador.
El contrato se firmó el día de hoy, 8 de abril de 20022. Ana paga el
canon de arrendamiento, pero suele frecuentar a casinos para
apostar, el 24 de diciembre en un casino apostó y ganó mil millones
de peso y ganó; Ana ya cuenta con esa cantidad, Juan vende su
casa por 200.000.000, así que se la compra.
Para adelantar este proceso, primero se debe llevar el contrato de
compraventa para hacer la escritura pública ante la Notaria tercera
de Popayán, luego esta se lleva ante la Oficina de Registros
Públicos para registrarlas.
El contrato de arrendamiento se extingue, toda vez que Ana al ser
la nueva duela de la casa no puede cobrarse a ella misma el canon
de arrendamiento.
La obligación principal de Ana es de dar el valor de canon de
arrendamiento; la obligación de Juan es la de hacer, toda vez que
se él entrega el bien (permitir el uso y goce).
4. Prestación
Es el objeto de la obligación.
Es el “porque”, la razón de ser de que exista una relación entre el acreedor
y el deudor.
Es la conducta que el acreedor le puede exigir al deudor, esta conducta
puede ser positiva (de dar o hacer) o negativa (no hacer).
Positiva: Dar es transmitir derechos reales
Hacer es realizar algo, cualquier actitud positiva diferente a dar.
Pagar es el cumplimiento de la prestación, se paga dependiendo de
que tipo de obligación, es decir, con un dar o un hacer.
Art. 1626 del Código Civil – Definición de pago: El pago
efectivo es la prestación de lo que se debe.
Ejemplo
Daniela tiene un Código, se lo vende a Laura, Laura ingresa al
salón con el Código.
El Código es de Laura porque lo compró, los demás no saben que
ella es la dueña, pero quien tiene el objeto es de quien se presume
la propiedad.
En este evento hubo una compraventa. Ambas son deudoras y
acreedoras, Laura va a dar dinero pero va a recibir el Código,
mientras que Daniela va a dar el Código pero va a recibir dinero.
En este evento las obligación es de dar, es decir, ella dejo de ser
propietaria y enajena el bien, transmitiendo el derecho real de
dominio a Laura, por lo tanto se está dando.
No solo hay una obligación de dar por parte de Laura y Daniela; hay
una obligación de Laura como deudora de dar ya que debe dar una
cierta cantidad de dinero a Daniela.
Ejemplo 2
Daniela le presta el Código a Laura, el Código es de Daniela pero
Laura al entrar en el salón con él, se va a presumir que este es de
Laura.
En este caso hay contrato porque hay un acuerdo de voluntades.
Esto es un contrato de comodato.
Art. 2200 del Código Civil – Definición y
perfeccionamiento del comodato o préstamo de uso: El
comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una
de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de
restituir la misma especie después de terminar el uso.
Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la
cosa.
En este evento la obligación es de hacer toda vez que debe restituir
el mismo bien a Daniela.
Ejemplo
Mario pide prestado 10 millones a Daniela con el compromiso de
devolver ese dinero el 6 de septiembre de ese año.
Art. 2221 del Código Civil – Definición de mutuo o
préstamo de consumo: El mutuo o préstamo de consumo
es un contrato en que una de las partes entrega a la otra
cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir
otras tantas del mismo género y calidad.
La diferencia entre estos ejemplos es que en el comodato se debe devolver
la cosa en su misma especie, mientras que en el mutuo se debe devolver
en su mismo género y calidad.
El comodato es el préstamo gratuito.
El mutuo es un de bienes fungibles, este puede ser gratuito o
oneroso.
Obligación de no hacer
Abstenerse de realizar algo.
Para que esta obligación de no hacer sea válida, es decir, sea permitida
por el Derecho, es indispensable que el ordenamiento jurídico permita la
conducta, pero por la celebración del negocio jurídico, el deudor no puede
hacerlo.
Esto quiere decir que si el ordenamiento jurídico prohíbe realizar esa
determinada conducta, no puede
Ejemplo
Todos somos propietarios de un local en el barrio Valencia, y todos
nosotros sabemos que quien ocasiona o quien realiza los delitos es
Juan junto con un grupo criminal; Paula tiene una tienda, ella sabe
de las circunstancia que esta pasando con Juan, conoce que Juan
es quien dirige todas las operaciones criminales, ella se va donde
Juan y hacen un contrato, en donde él se compromete a “dejarla
sana” y a su familia a cambio de que ella le dé un dinero.
Es decir, la obligación de Paula es de dar y la de Juan es de no
hacer, pero esto es incorrecto, puesto que este negocio jurídico no
está regulado o avalado por el Derecho, toda vez que todos saben
que no se debe atentar contra la vida y bienes de otra persona, por
ello no se debe hacer un negocio jurídico, para que este fuese
valido es necesario que la ley lo permita.
Ejemplo 2
Una obligación de no hacer es por ejemplo, en un contrato de
arrendamiento que no se modifique la estructura o constitución de la
casa arrendada.
Ejemplo 3
En un contrato laboral alguien que trabaje en Coca Cola tiene una
cláusula de confidencialidad que le prohíbe transmitir información,
esto se especifica desde la constitución del negocio jurídico.
Requisitos jurídicos para que la prestación sea válida
1. Que exista o que se espere que exista
Que exista se refiere a que ya esté en el mundo real) o que se espere
que exista (como una cosecha, la cual es una cosa futura).
Ejemplo
Una constructora, el cual tiene un proyecto de construcción de
apartamentos, es la venta sobre planos, pero es menester que vaya
a existir o que se espera que exista.
Ejemplo 2
Se pude negociar sobre el ternero que va a tener una vaca.
2. Que sean comerciales
Los que no se pueden hacer son los bienes del Estado, en principio, los
bienes embargados porque están fuera del comercio.
3. Que sea un bien determinado
En su género, especie y cuerpo cierto.
La indeterminación no es objeto de obligación.
La norma exige que el objeto sea determinado.
El género es un bien (no una cosa), toda vez que el bien es objeto de
constitución patrimonial, este bien tiene características de tipo general,
pero que a pesar de tener estas características generales debe
determinarse, esto por su cantidad, calidad, color, tamaño, o por alguna
característica específica.
Esta determinado por algún elemento.
Pasa que el género tiene dos connotaciones importantes:
1. El género es remplazable
Como tiene características generales puede remplazarse con otro
genero de iguales o similares características
2. Que no perece
Que no se extingue.
Ejemplo
¿Qué “carro” es género? Mario se comprometió con Laura a darle un
carro, ahí ya es un bien determinado porque se especificó la cantidad.
Si del negocio jurídico no se especifica.
Mario ya no puede darle un carro de balinera o de juguete porque ya
especificó que es un vehículo automotor, hay muchos carros
automotores, esto es, género.
El vehículo automotor marca Mazda, toda vez que este tiene muchos
modelos, esto es género.
Vehículo matriculado en Popayán, género
Mazda 6, con placas matriculado en Popayán, es cuerpo cierto.
Cuerpo cierto es aquel bien con unas características determinadas o
detalladas, de tal forma que este pueda ser único en el universo.
Para que sea objeto de obligaciones un bien jurídico, debe ser género o
cuerpo cierto.
El cuerpo cierto es:
1. Remplazable
2. Perecedero
4. Que sea física o moralmente posible
Físicamente imposible: Que vaya en contra de las leyes de la
naturaleza, como comprar un océano, esto depende de las
circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona.
Nadie puede pasar 10 minutos debajo del agua.
Para Marcela no puede saltar 7 metros, pero Katherine Ibarguen si, por
lo que ella podría ser objeto de obligación.
Moralmente posible: Que este prohibido por las leyes, sea contrario a
las buenas costumbres o al orden público.
Mario le va a pagar a Juan 10 millones por transportar un paquete de
drogas en avión, esto es moralmente imposible porque es ilícito.
Juan y Camilo les gustan el ganado, el día de hoy, Juan le dice a
Camilo que le vede la vaca Loca que está en su finca, y eso está en el
Bordo – Cauca, Camilo aceptó pagarla por 20 millones, eso lo pactaron
hoy. Juan le dice que el día de mañana se la lleva a la finca de Camilo
en Piendamó, pero se la entrega siempre y cuando le pague el día de
hoy, es un cuerpo cierto, la vaca está determinada, es un cuerpo cierto.
Camilo le entrega el dinero, Juan le dice al mayordomo que aliste la
vaca, pero este le dice que la vaca el día de ayer murió.
ARTICULO 1870. <VENTA DE COSA INEXISTENTE>. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse
el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno.
Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador, a su
arbitrio, desistir del contrato, o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación.
El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al
comprador de buena fe.
Que se supone que exista y que el objeto de la obligación sea cuerpo
cierto.
5. Elemento de la obligación: Garantía
Que el acreedor va a tener una garantía para el cumplimiento de la
prestación.
a. El Estado: toda obligación jurídica tiene un respaldo estatal,
poder iniciar un proceso.
b. Toda obligación va a responderse con el patrimonio del deudor.
DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES
Si existe un derecho, que existe, implica que exista una obligación y las obligaciones solo
son de las personas.
La diferencia entre estos dos derechos
Derecho real
Art. 665 del Código Civil – Derecho real: Derecho real es el que tenemos
sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o
habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De
estos derechos nacen las acciones reales.
Es la relación entre el sujeto (activo) y el bien (objeto de la obligación), es decir
que el respeto de ese derecho se predica respecto de otra persona, este es el
sujeto pasivo.
Ejemplo
María Paula es dueña de una casa en Popayán, ella dejó abierta la puerta
de la casa ¿Stiven, puede entrar y acostarse en la cama principal? No
puede entrar porque estaría vulnerando o desconociendo ese derecho real
de dominio
Cesar es el propietario de ese celular, tiene el derecho de dominio, Mario,
estaría vulnerando o desconociendo el derecho real de Cesar.
El objeto de la obligaciones el celular, los sujetos pasivos somos todos, los
demás debemos respetar el ejercicio de ese derecho,
Los sujetos pasivos somos todos.
Implica una obligación de no hacer, de no impedir el ejercicio del derecho real.
Ejemplo
Mario no puede hacer con Juan un negocio y decir que este genera un
derecho real, toda vez que
Solo la ley solo puede terminar cuales derechos son reales.
Sujeto pasivo indeterminado / Sujeto pasivo determinado.
El objeto de la obligación es el bien / El objeto de la obligación es la prestación
Lo establece solamente la ley. Lo establecen las partes
Es erga omnes / es interpartes.
La obligación es de no hacer / La obligación puede ser de dar, hacer o no hacer.
En ambos existe un sujeto activo, un objeto y un sujeto pasivo.
Derecho personal
Art. 666 del Código Civil – Derechos personales o créditos: Derechos
personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han
contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista
contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por
alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.
La relación entre dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo
Existe un sujeto activo (titular del derecho) y un sujeto pasivo (determinado), el
objeto de la obligación es una prestación de dar, hacer o no hacer)
El derecho personal es una obligación que surge entre dos personas para
reclamarle una conducta de dar, hacer o no hacer.
FUENTE DE OBLIGACION
derecho romano: delito
Gayo: Contrato
Justiniano: cuasicontrato y cuasidelito "cuasi est ctto"
en la edad media no hubo avance en la doctrina de las fuentes de las obligaciones, no
habia marco de derecho organizado.
Llegando a la ilustacion. estado de derecho: escuela exegetica del derecho: Imperio de la
ley, volvieron a hablar de fuentes de la obligacion los franceses.
Prhotier: Ley
Josserand: agrupo las obligaciones en un modelo de fuentes:
nacen del negocio juridio:
negocio juridico no es contrario necesariamente.
hecho: acontencimiento natural - manifestacion de la naturaleza.
ejemplo de hehco: que llueva
acto: es una accion realizada por la persona.
ejemplo: escribir
Hecho juridico: Aquel acontecimiento que es relevante para el ordenamiento juridico.
ejemplo: cumplir 18 años.
Acto juridico: acto del hombre que tiene relevancia para el ordenamiento juridico.
ejemplo: Compraventa - El matrimonio.
hehco y acto juridico: Juan mata a Carlos: hecho de morir y acto de matar.
El negocio juridico es un acto jurídico porque es una manifestaicon de la voluntad de uno
o de varios sujetos encaminada a crear, modificar o extinguir relaciones juridicas.
¿para que exista negocio juridico se requiere que exista acuerdo de partes? No.
¿El contrato es un negocio juridico? si porque es una manifestacion de voluntad que crea
obligaciones.
ejemplo: compraventa - matrimonio.
todo contrato es negocio jurudico, pero no todo negocio juridico es contrato.
el sñeor pedro tiene 85 años y esta a punto de morir, decide dejar o manifestar su
voluntad mediante un testamento, esto es un negocio juridico, solo es la manifestacion de
una persona, esta crea obligaciones juridicas.
Juan y Maria tienen un hijo que nacio el 22, tiene que ir a registrarlo a la notaria tercera de
popayan (o a una registraduria), por el registro civil de nacimiento, cuando Juan firma esta
haciendo el reconocimiento de la patria potestad (esto es un negocio juridico).
Convención: 1494 - convencion es el genero y contrato es la especie, es decir, todo
contrato es una convencion, pero no toda convencion es un contrato.
convencion: acuerdo de dos o más voluntades orientada a crear, modificar o extinguir
relaciones.
contrato: acuerdo de dos o mas partes que crea obligaciones (dar, hacer o no hacer).
ejemplo
ginna le pide a diana 50 millones de pesos, ginna le hace el prestamo
¿es un negocio juridico? si, porque es una manifestaicon de voluntad que genera
obligaciones
¿es un contrato? si, este es un contrato de mutuo, esto es un prestamo de uso, crea
obligaciones.
ginna le dice a diana que necesita una garantía de pago, esta es una letra de cambio
¿esa letra de cambio que es? es un negocio juridico, es manifestacion de una voluntad
que crea obligaciones.
se suponia que tenia que pagar el dia de hpy, pero no tiene el dinero para pagar el mutuo,
pero tiene un lote de terreno avaluado en 50 millones de pesos, se lo entrega para saldar
la deuda, con este acuerdo que es una convencion se está extinguiendo la deuda (dación
en pago).
se van a un centro de conciliacion, diana cita a ginna, firman un acuerdo en un acta de
conciliacion, esta es una convencion porque esta modificando/extinguiendo la
obligaciones.
convencion colectiva de trabajo. sindaicato de trabajadores y empresa.
¿puede hablarse de un contrato por una sola persona?
no tienen nada que ver con las personas o partes, se refiere a las obligaciones que
contraen las partes
contrato unilateral: Una parte se obliga.
ejemplo:
donacion: es un contrato porque
si el lo rechaza no hay contrato porque no hubo aceptacion por parte de Msrio, entonces
no hubo acuerdo de voluntades.
comodato- pestamo de uso:
ejemplo:
contrato bilateral: Existen obligaciones para ambas partes.
por regla son conmutativos, es decir, implica que el origen o la causa que motiva el
cumplimiento de la obligación de una de las partes se genera cuando la otra parte cumpla
con su obligación.
se entiende que las prestaciones - obligaciones que estan adquiriendo las partes son
reciprocas.
ejemplo: compraventa: una parte se obliga a dar un precio y otra se obliga a dar
(transmitir el derecho real - dominio) el bien.
no es tradicion, el contrato no se perfecciona sino con la entrega de la cosa.
del hecho ilicito
de la ley
del enriquecimiento sin justa causa
del abuso del derecho
Para hablar de contratos se debe hablar de los art 1502
Si un negocio jurídico le falta, incurre en una causal de nulidad sustancial.
1501 elementos de los contratos
ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA
DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales.
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto
alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula
especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.
Existen 3 tipos de elementos de los contratos:
1. Esencia
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce
efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente
Es decir, algo que es indispensable, necesario.
Ejemplo
En la preparación de pastas en bechamel se necesita pastas, crema de leche,
pollo, cebolla, agua, etc., si no tuviese pastas, no puede prepararlo.
La pasta es el elemento esencial porque si o si esta es necesaria para la
preparación.
Ejemplo 2
Elemento esencial de la compraventa: La tradición del bien.
Julián lo que tiene que hacer con el bien, es decir, efectuar la tradición, esta se
efectúa cuando se entrega el bien, se debe hacer el pago del precio, sino, no hay
venta.
Si esta uno de los elementos de la esencia, sigue siendo el mismo contrato
Mario y Michel van a hacer un contrato de compraventa. Mario le dice que le va a
transferir el marcador y firman los dos, como no se estipulo un pago, a pesar de
que le pusieron compraventa, no es venta porque falto un elemento de la esencia.
Ejemplo 3
En contrato de arrendamiento, elementos esenciales: canon de arrendamiento y
entrega del bien para el uso y goce.
Ejemplo 4
Contrato de transporte, elementos esenciales: pago y la prestación del servicio de
transporte de un punto hacia otro
Ejemplo 5
Donación: Elemento esencial: Dar el bien.
Ejemplo 6:
Comodato: elemento esencial: Dar el bien y la devolución del bien.
2. Naturaleza
son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial
cuando hacemos un contrato no somos totalmente precavidos para regular
cualquier evento que pueda resultar en el contrato. Mínimo vemos los elementos
de la esencia. Muchas veces se dejan vacíos en el contrato.
ejemplo
en el contrato de arrendamiento
Sofía se va a una bodega y le dice el vendedor que necesita un celular. Ella
compra el celular, firmo el contrato y le dieron un recibo. Al mes de uso del celular
se le apago y dejó de funcionar. Se va a donde le vendieron para exigir la garantía,
en el contrato está que el se comprometió a darle el celular con tantas
características el se comprometió a dar un dinero por él.
Se sobrentiende que la garantía está incursa en la ley, ella entiende que nosotros
no prevemos todas las circunstancias en un negocio.
Hay elementos de la naturaleza las que no son indispensables para la formación
del negocio pero se entiende que la ley los estableció y que le pertenecen a el sin
necesidad de clausula especial. (mínimo 6 meses)
Ejemplo 2
Daniela va a arrendar a juan una casa, para que juan pueda subarrendar Daniela
tiene que autorizar, si esto está en el contrato, se entiende que Juan no puede
arrendar.
Ejemplo 3
Laura es dueña de una casa de habitación, ella sabe que en esa casa hay un daño
en la tubería, es decir, debe cambiarse porque hay humedades y malos olores,
ella cotiza el cambio de la tubería del inmueble 150 millones de pesos. Laura
busca un maestro diciéndole que no arregle la casa sino que arregle parcialmente
con solo algunos ajustes, el lo que va a intentar es “poner un paño de agua tibia”
pues el lo hace por 1 millón de pesos. Daniela le dice a Laura que le vende la casa
por 230 millones de pesos, Daniela compra así la casa, sin conocer del problema
de la tubería, a los dos meses, Daniela le dice a Laura que la casa está
presentando problemas, Laura le dice que ellas no establecieron ninguna cláusula.
No solo es tradición del bien la obligación de Laura, sino la entrega del bien en
buen estado, es decir Daniela debe demandar por saneamiento por evicción o por
vicios redhibitorios (vicios ocultos)
El fundamento es la mala fe.
Está en la ley la entrega del bien en buen estado.
Existen unas obligaciones posteriores al contrato.
3. Puramente accidentales
son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.
Son las que vuelven a un determinado contrato como un negocio único.
Ejemplo
Adriana que es vendedora de libros va a vender código civil en 85 mil en la
facultad. María José le pregunta y le dice que cuesta 85, pero se los tiene que
pagar ya, ella se lo paga en ese momento y ella le entrega el código.
Camila quiere el cogido pero en el momento no tiene el dinero, resuelve pagarles a
cuatas, pero y ano cuesta 85 sino 100, se los va a recibir mensuales, 10 k y
Anny le dice que ella le paga 85 sino que le paga la mitad hoy y la otra mitad
cuando le entregue el código en Pasto.
Estos 3 negocios son compraventa, había objeto (código) y pago.
Pero las ventas son diferentes, cada una de las partes estipular unas cláusulas
diferentes en cada negocio.
Ejemplo 2
Juan va a arrendar le pide a Mari poder subarrendar.
CUASICONTRATOS
O los actos o negocios jurídicos unilaterales.
Una parte de la doctrina dice que no existe, pero el art 2302 lo relaciona
ARTICULO 2302. <DEFINICION DE CUASICONTRATO>. <Artículo subrogado por el
artículo 34 de la Ley 57 de 1887. El nuevo texto es el siguiente.> Las obligaciones que se
contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que
nacen de la ley se expresan en ella.
Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.
Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o
culpa.
El titulo de los cuasicontratos sin convención es decir sin el acuerdo entre las
partes, es decir las obligaciones unilaterales.
Ley es fuente de obligaciones. Esta mal dicho “de las partes” porque es unilateral.
El cuasicontrato es un acto jurídico unilateral lícito que produce
obligaciones. Si es ilícito, ya no seria cuasicontrato sino que sería un delito o
cuasidelito.
Cuasicontratos hay muchos, los principales están en la legislación en 2304
ARTICULO 2303. <CLASES DE CUASICONTRATOS>. Hay tres principales
cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido, y la comunidad.
Agencia oficiosa
ARTICULO 2304. <DEFINICION DE AGENCIA OFICIOSA>. La agencia oficiosa o
gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un
contrato (sic) por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos.
“contrato” no es, este es un cuasicontrato porque es unilateral.
Sic: error en la traducción del texto.
Contrato unilateral y lícito.
Es un cuasicontrato que se administra sin mandato, es decir, un contrato mediante
el cual una persona que se llama mandante o poderdante o por mandatario o
apoderado para que haga alguna gestión en nombre o por cuenta de mandante.
Agente oficioso: Persona o sujeto que actúa en calidad o condición de sapo. Quien
actúa sin mandato, sin que nadie lo haya autorizado.
El agente oficioso genera obligaciones.
Ejemplo:
Anny deja abierto el almacén y se va, Camila, su vecina, cierra el negocio. En el
segundo evento, Camila se pone a vender pero todo a precios bajísimos por lo que
estaría perjudicando los intereses de Anny.
Art. 2306 – Responsabilidad del agente oficioso: El agente oficioso deberá
comportarse como un buen padre de familia, es decir, de forma responsable.
Ejemplo:
Paula esta en la U y esta con el celular, Valentina que esta al lado de ella, al
terminar la clase Paula se fue y dejo el celular. Valentina que es amiga de Paula lo
guarda para impedir que otra persona lo tome, allí está haciendo una actividad de
agente oficiosa. Debe conservar el bien para evitar cualquier daño.
Camila vendió 1.00.000 en productos, Camila podría iniciar una acción en contra
de Anny, pues a pesar de que no hubo contrato se creo un vinculo que benefició a
Anny, por lo que debe pagarle a Camila.
Es un vinculo civil, no salarial.
Enriquecimiento sin justa causa., porque Anny se está beneficiando de esa
situación.
Dependiendo del asunto responde el agente.
Ejemplo 3:
Camila se da cuenta que hay un incendio en el almacén, por lo cual va a tratar de
apagarlo y de sacar las cosas ¿por esa situación va a responder Camila? No, pues
respondería por dolo o por culpa grave.
¿se puede ser agente oficioso a pesar de que no le digan que no se meta? Sigue
siendo agencia oficiosa, pero solamente el agente va a poder sr recompensado si
hay utilidades o ganancias.
Genera obligaciones para todos, es decir, terceras personas, para el agenciado (el
que se beneficia de ella) y para el mismo agente oficioso.
Ejemplo 4:
Juan David tiene una concesionara de autos, Juan Alejandro concoe de ello, que
esta vendiendo un vehiculo, él comienza a ofrecer ese vehiculo sin que tenga
conocimiento Juan David, esta actuando como agente oficioso. Alejandro habla
con Ana y ella accede al negocio jurídico, es decir, gracias a la gestión de Juan
Alejandro Juan David pudo hacer el negocio jurídico. (hasta se puede hablar de
comisionista si Juan David ya sabía de esa situación). Juan Alejandro podrá
reclamarle a Juan David su paga por su gestión.
Pago de lo indebido
La comunidad
2322 sin bienes, no cosas. De un bien o de una universalidad. Dos o mas
personas con derecho de un bien o de una universalidad.
Ejemplo
Una sola persona duela de un bien. Ella la va a vender a Juan, David y Alejandro,
cada uno va a poner 50 millones de pesos, allí hubo comunidad porque hubo
acuerdo. Cuando hay acuerdo no se llama comunidad porque puede haber
contrato o convención.
Ejemplo 2
Juan se murió, tenia como hijos a Hugo y Paco, además tenia un conjunto de
bienes, todavía no se ha hecho la sucesión, allí hay una universalidad de bienes
porque no sabemos que bienes le perteneces a la sucesión. Se sabe en la etapa
de inventario de bienes. Esto lo administra, una finca, una casa, un carro, una
moto y un taxi, esto lo administra los herederos.
Esa administración de bienes puede generar derechos y obligaciones, por ejemplo
el predial es pagado por Hugo y Paco, ellos no se pudieron de acuerdo para
administrar eso, es voluntario no pero.
Ya se adjudico la casa para Hugo y Paco, hay comunidad porque no hubo
acuerdo.
Todos somos propietarios de una sociedad anónima, en ella no se sabe quienes
son los socios – propietarios. La sociedad es una persona jurídica. PQEK S.A, esa
sociedad dejo de ser útil, se reúne en una asamblea se decide disolver y liquidar la
sociedad, es como la muerte de la persona jurídico, se deben repartir bienes.
No había pasivos, pero hubo un local comercial, solo ese es el activo, el dueño de
este si ya se extingue la sociedad van a ser los accionistas, los cuales van a tener
copropiedad de ese bien, se formó comunidad porque se les adjudicó el bien no
hubo acuerdo, solo por ese hecho hubo comunidad.
Oferta
Es otro ejemplo de cuasicontrato, no es un término comercial o económico, este
hace referencia al art 845 del código de comercio:
Para que exista un contrato tuvo que existir un elemento previo al contrato, eso es
la actividad precontractual, esto está reglamentado en el de comercio porque el
código civil es del 1887 y el legislador en este tipo no se había puesto a pensar en
lo que pasaba antes de la formación del contrato.
Los negocios jurídicos nacen por una necesidad, un acto volitivo. Cuando se paga
se exterioriza la voluntad.
Mario ofertó el marcador.
Oferta o propuesta es el proyecto de negocio jurídico, es decir que una persona
formula a otra.
La oferta es una propuesta de negocio, para que esta sea valida se requiere
primero que se exteriorice o se informe y debe contener los elementos esenciales
del negocio.
Le faltó el precio, es decir, un elemento esencial, ya hubo un objeto. Si no dice el
precio, no hay oferta de negocio, no hay negocio porque Paula no ha demostrado
su voluntad, cuando ella muerte su voluntad ya es contrato.
La propuesta tiene que ser exteriorizada, que cuando se exteriorice debe
manifestarse los elementos esenciales de ese contrato o proyecto de negocio para
que en este caso el destinatario acepte y se convierta en contrato.
Y debe destinarse a una persona determinada.
La oferta genera obligaciones
Andrés quiere comprar una casa en Popayán, él tiene para comprarla 100
millones, Andrés se va a buscar la casa, en sus opciones se encuentra con la casa
de Paula, pero esta está en 150 millones, Paula requiere el dinero en efectivo
durante un mes ese precio, después deber todas las opciones la casa que mas le
gustó fue la de Paula, Andrés hace un préstamo en un banco, Andrés ya dejó de
buscar otras casa, vendió el carro y una moto, así, a la tercera semana adquirió
los 150 millones de pesos y además quedó con deudas para cumplir las
condiciones de negocios.
Paula le dice que no se la va a vender.
Art. 846 código del comercio.
Eso no es válido, la oferta estamos en la responsabilidad civil precontractual, si
alguien formula una propuesta de negocio, Paula, se presume que la propuesta es
seria e irrevocable, si es así genera una responsabilidad que se conoce como
responsabilidad in contrahendo o la responsabilidad que se genera al momento,
porque cuando se formula una propuesta hay una expectativa, aun así no haya
aceptación.
Hay una expectativa, Andrés perdió otras oportunidades de negocio. Se entiende
que esa oferta le genero perjuicios y podría demandarla.
Es un acto unilateral y genera obligaciones.
Video
El contrato es el acuerdo entre las partes orientado a producir obligaciones, esta
es la principal característica del contrato respecto del negocio jurídico.
Clasificación de los contratos respecto de su modalidad: Contrato unilateral o
bilateral.
Este artículo hace referencia la modalidad de los contratos respecto de su
naturaleza jurídica.
El Art. 1501 del Código Civil: <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA
NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un
contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato
diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que
ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.
Los contratos respecto de los elementos, estos son 3 elementos
De la esencia: Son aquellos que son indispensables para el surgimiento de un
negocio – contrato determinado, sin esos elementos o no existe el negocio jurídico
o se degenera en otro negocio.
Requisitos del contrato de venta: Transferencia de un bien, pago de un precio.
Contrato de arrendamiento: Canon de arrendamiento y entrega de un bien para su
uso y goce.
De la naturaleza: Los que no son esenciales a él, pero se entienden pertenecerles
sin necesidad de una cláusula especial.
Lo que trata este articulo hace relación a que hay elementos de los negocios –
contratos que no se requieren que las partes las establezcan o que estén en
clausulas convenidas por las partes, sino que se entienden pertenecer al contrato
de por sí, estamos hablando entonces que la ley infiere que esas características o
elementos le pertenecen al contrato, son figuras jurídicas que redacta la ley y que
no requieren clausula especial para tal efecto porque las personas cuando hacen
un contrato, las reglas es que sea consensual y que no se fijen tanto en los
aspectos accidentales o eventualidades que pueden surgir en un negocio.
Ejemplo
Si Andrés en este momento va a comprar un reloj, generalmente solo le va a
interesar la condición (estado) y valor de este artículo y no se hace referencia a
otro aspecto diferente. En cambio si Andrés va a adquirir un inmueble de mucho
valor, la situación puede cambiar un poco, pero ni así, se puede ser tan precavido
de verificar que todas condiciones o eventualidades que puedan surgir durante o
después de la celebración del negocio jurídico sean reguladas por ese contrato.
La ley establece determinadas figuras jurídicas que se entienden pertenecer ya al
contrato.
Por ejemplo, con respecto del reloj, Andrés puede comprar ese bien y no pacta
nada más o no hace referencia a algo diferente que a el objeto de la obligación y a
la modalidad del pago, una vez se compra el reloj, se da cuenta que tiene una falla
con la batería, se va a donde la persona que efectuó la venta y puede preguntar
que se hace en ese caso, la persona le responde que ese no es problema de él,
toda vez que en el contrato no se pactó nada respecto de la garantía.
El estatuto del consumidor establece unas clausulas en donde se indica que en
estos tipos de negocios jurídicos se entienden que cuando se adquiere un
producto determinado, este va a tener algún tiempo de garantía, entonces Andrés
podría demandar a la persona al cumplimiento de la obligación y a pesar de que
nunca se pacto nada respecto de la garantía, por ese hecho de que la ley
establece esas condiciones, se entienden que le pertenecen al contrato.
Ejemplo 2
Mario va a arrendar un inmueble (casa), y el arrendatario adquiere el bien y se le
ocurre subarrendar, si observamos, la ley de arrendamiento de vivienda urbana
indica que cuando se establece un contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene
prohibido subarrendar, porque la ley infiere esa prohibición.
Ejemplo 3
En el caso en que Mario adquiera un lote de terreno, él ya hizo escritura pública, la
registró, y ya es propietario, a los mese siguientes de la adquisición llega un
tercero a informar que es poseedor del bien, además instaura una demanda
judicial alegando un proceso declarativo de pertenencia y alegando que por el
paso del tiempo él es el propietario del bien.
Mario podría en este caso llamar en garantiza a la otra parte, es decir, a la
persona que vendió el bien e informarle que debe responder por el saneamiento
por ediccion, es decir, además de tener que hacer la entrega material de ese lote
tiene que responder por la propiedad del mismo y porque no existe ningún vicio o
situación que perturbe la tranquila posesión a Mario del dominio del bien.
Puramente accidentales al negocio jurídico: Hace referencia a unas clausulas
que no le pertenecen al contrato ni esencial ni naturalmente, pero que se agregan
por clausulas especiales, es decir, este es el caso típico en donde las partes
establecen acuerdos particulares que hacen del negocio jurídico un contrato
diferente y particular a otro.
Son aquellas que se pactan y como el elemento natural se puede renunciar
cuando se modifiquen, entonces mutaría la naturaleza jurídica de ese elemento,
siendo ya no natural, sino accidental.
Mientras que el elemento de la esencia es indispensable para que ese negocio jurídico
tenga efectos y sea ese contrato que se está pactando, el de la naturaleza no es que sea
indispensable que exista esa cláusula, es más un elemento de la naturaleza se puede
renunciar (vender determinado articulo a un precio más bajo sin dar por garantía), así, a
pesar de que la ley establece un tiempo de garantía respecto de un bien, el vendedor y el
comprador pueden fácilmente pactar que en ese negocio jurídico no va a haber garantía,
como ya se está estipulando en una cláusula especial la posibilidad de que ese bien no
tenga garantía que se supone que la ley establece, se entiende que este es un elemento
accidental del negocio.
Ejemplo
Mario vende vehículos automotores, él vende Renault loga a 35 millones de pesos.
Viene el primer cliente y averigua el precio, el cliente acepta pero dice que ese carro lo
necesita la próxima semana en la ciudad de Cali y va a pagar en dos cuentos de 15
millones y 20 millones respectivamente, la primera cuenta la da inmediatamente y la
segunda cuando reciba el vehiculo automotor en la ciudad de Cali.
El elemento es la entrega en la ciudad de Cali, ya se establecieron unas cláusulas
especificas: precio, cuotas, tiempo de entrega, lugar de entrega diferente a la ciudad de la
celebración del contrato.
Viene un segundo cliente, él ice que puede pagar en efectivo siempre y cuando se lo
venda no en 35 sino en 33 millones de pesos y le haga la entrega inmediata del vehiculo,
el Mario acepta eso estaría pactando unas condiciones específicas en el negocio.
Un tercer cliente hace referencia a que va a adquirir el vehiculo automotor con un crédito,
el cual va a salir en dos meses, mientras tanto para asegurar el negocio jurídico el va a
abonar 500mil luego cuando ya tenga aprobado el crédito van a realizar el negocio y
Mario acepta, así, este queda supeditado a unas condiciones específicas y diferentes.
Estamos hablando que son 3 contratos, 3 ventas, hay transferencia de un bien y un pago
de un precio, están los elementos esenciales, no se pactaron mayor cosa entonces se
entienden que le pertenecen a el ciertos elementos de la naturaleza que la ley los
reglamenta y las partes deben cumplirlos, pero en la forma de pago, en la ciudad en que
se hace la entrega, en la posibilidad de rebaja de precio, esas son condiciones
específicas de cada negocio jurídico y por lo tanto se vuelven elementos accidentales del
negocio, y cada contrato es independiente y tiene sus características individuales por
estos elementos.
_-
El negocio jurídico puede ser:
1. Los contratos son bilaterales o unilaterales respecto de las obligaciones que se
adquieran
a. Unilateral: El código civil lo denomina cuasicontrato. Art. 2302 código civil –
Definición de cuasicontrato.
Sin convención indica que no existe acuerdo o manifestación de voluntad de dos
personas, una sola persona va a generar una obligación. Cuando pasa esto se va
a denominar negocio jurídico unilateral o cuasicontrato.
“o del hecho voluntario de las partes”: Como no hay convención no se puede
hablar de partes.
Indica que una obligación puede contraerse sin que exista acuerdo y por una
cuestión voluntaria de las personas, pero para que sea cuasicontrato, el hecho
que va a hacer debe ser licito, es decir, permitido por la ley.
Es la manifestación de una sola persona en declarar su voluntad consciente o
inconscientemente para crear obligaciones pero esta situación o hecho es lícito.
Requisito indispensable: unilateral y lícito.
Si no es lícito constituye delito, o cuasidelito o culpa: Ejemplo: Pedro mata a Juan,
vemos que este es un hecho voluntario, es un acto unilateral, produce y genera
obligaciones pero no es lícito, por lo tanto, no sería cuasicontrato.
Principales cuasicontratos:
A. Art. 2303
Agencia oficiosa: Art. 2304: aquí existe también un error en la redacción del
código, porque el Art. dice que la agencia oficiosa es un contrato, y
efectivamente el contrato es un acuerdo de partes, pero al ser cuasicontrato
es un acto jurídico unilateral.
Administra sin “mandato”. Mandato código civil es el contrato por el cual una
persona llamada manante se obliga con otra a realizar por cuenta de esta
actos o servicios referido a la gestión de uno o varios asuntos con o sin
retribución a ello.
El mandato es un contrato por el cual una persona actuar por cuenta de otra y,
es lo que se conoce también como poder.
Existe una persona que voluntariamente realiza una gestión en favor de otra
sin tener autorización de un tercero, es decir, de la persona que se beneficia
por aquella gestión, no hay contrato o acuerdo, pero como no hay acuerdo no
quiere decir que la actividad que el agente oficioso realice favorezca o
perjudique al agenciado, y esta situación puede generar obligaciones tanto
para el agenciado como para el agente.
Ejemplo
Manuela tiene un droguería, y por determinada razón ella tiene que salir de
forma urgente y no se percata que dejó abierto el local, como no se percató
llega Juan y se da cuenta, el tiene varias alternativas, pasar derecho y no
hacer nada, puede entrar y robarse las cosas (delito) y puede legar por cuenta
propia y cerrar el establecimiento porque sabe que abierto puede ser hurtado.
El esta actuando voluntariamente y esa acción es en beneficio de Manuela,
esto puede generar obligaciones, su actividad fue licita y autónoma, por lo
tanto, es cuasicontrato.
Si se demuestra que gracias a la gestión de Juan al establecimiento de
Manuela
Pago de lo no debido
Comunidad
Oferta
2. Los contratos (y todos los negocios jurídicos) tienen unos elementos de validez formal
de ellos, es decir, la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita.
3. Los elementos de la naturaleza, esencia y puramente accidentales.
Clase virtual (Anny)
En el tercer evento.
El día de hoy se pacta ese negocio y la transferencia se iba a hacer el 20 de julio, pero el
20 de junio se dio una avalancha, él estaba conservando el bien en un garaje, s2e llevó el
garaje y el carro.
Este caso es la que desarrolla la teoría del riesgo.
TEORIA DEL RIESGO
Es un postulado normativo en donde el legislador va a determinar quien asume la perdida
del cuerpo cierto (no es cualquier bien) en poder del deudor, en donde la perdida
ocasionado por un evento de caso mayor o caso fortuito. El deudor debe actuar de forma
responsable, no debe ser ni por culpa ni por mora del deudor.
Art. 1607 del Código Civil – Riesgo del cuerpo cierto:
En el caso, la acreedora debe pagar los 50 millones en su totalidad, es decir, la perdida
del bien es asumida por el acreedor. Se le extingue la obligación al deudor.
La obligación de Juan se extinguió, pero alguien tiene que perder.
Art. 1730 –
Hay una presunción de culpa del deudor. A este le corresponde demostrar que hubo caso
fortuito para que la perdida la asuma el acreedor.
Para que exista teoría del riesgo se requiere que:
1. Que el bien sea un cuerpo cierto
2. Que ese cuerpo cierto este en poder del deudor (1605 debe conservar)
3. Que el bien pereza, es decir, la perdida del bien
4. Que perezca por una causa de fuerza mayor o caso fortuito (Art. 64) Tiene las
características de ser impredecible, irresistible e insuperable. Cualquier persona
no puede evitar y no puede superar las consecuencias de esa situación. Depende
de las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona.
Diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito:
Los dos eventos tienen las mismas características, pero la fuerza mayor es un
evento natural (como una avalancha) y caso fortuito es una situación causada por
el hombre.
Esto depende de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar, el hurto de un
vehiculo, podría decirse que es caso fortuito. Pero si dejo el carro en un barrio
peligroso y con las fuerzas abiertas, hay es negligencia.
5. Siempre y cuando no haya culpa o mora del deudor
En ese evento aplicamos 1607
Art. 929 del Código de Comercio – Riesgo de perdida en venta de cuerpo cierto.
Están reguladas en dos legislaciones (civil y comercio), esto es porque se esta haciendo
referencia entre, en civil relaciones entre personas naturales y que no son comerciales,
mientras que el código de comercio regula relaciones comerciales, el comerciante busca
un ánimo de lucro.
Cambia la situación. Aquí responde el vendedor, por ejemplo, un concesionario.
En materia civil la asume el acreedor en cualquier contrato. En el comercial solo se hace
referencia a la compraventa, es asumida por el vendedor.
Art. 1732: Es un elemento de la naturaleza, pero las partes pueden modificar esto,
constituyéndolo en un elemento accidental.
Caso 5:
Mismo caso, Juan debe el vehiculo automotor a Pepita, se da la perdida por un terremoto.
Estaba en mora. Art. 1731 inciso 1, es decir, si el deudor esta en mora, él tiene que pagar
e indemnizar, es decir, la responsabilidad de la perdida la asume el mismo deudor.
Como se perdió ese bien va a haber una transformación y a lo imposible nadie esta
obligado. La obligación se transforma, se debe pagar el valor del vehiculo mas los
perjuicios por el incumplimiento.
Caso 6:
Apartamento vendido de 300 millones, se dieron 200 millones y el 1 de julio se debía
hacer la entrega, sin embargo esto no sucedió porque estaba en una reunión con unos
amigos.
Art.
Juan cumplió la obligación el 1 de Julio. Si va a perder si o si, sin importar en manos de
quién. Va a responder por los perjuicios de mora.
Juan le debe un vehículo al carro, se fue a Cali y allá se destruyó por un terremoto, si
Juan hubiese cumplido. ´
El deudor responde solamente por la mora cuando el logra que el bien se iba a perder si o
sí.
16/05
Hay culpa del deudor cuando se actúa con negligencia
No hay culpa
Responsabilidad civil contractual:
La teoría del riesgo es una teoría de los contratos.
Cuando hablamos de contratos, para que se pueda ejecutar en el ordenamiento jurídico,
se requiere cumplir dos postulados:
1. Buena fe
Un principio es un postulado de carácter axiológico (carga valorativa) que permea
todo el ordenamiento jurídico. Las normas se establecen con el fin de cumplir con
estos principios.
No hay norma especifica que hable de principio, estos se encuentran implícitos.
El principio no se puede derogar, se hacen procesos de ponderación.
La carga de la prueba es un principio del proceso. Incumbe a las partes del
proceso, sus alegatos.
Es una presunción es un medio de prueba, el efecto de este es invertir la carga de
la prueba, esto quiere decir que cuando alguien esta amparado bajo una
presunción, no tiene que probar.
Una presunción es una suposición legislativa, estas están en el ordenamiento
jurídico, es una suposición del legislador, en las legislaciones, el legislador va a
inferir que lago es cierto o prado a pesar de que no se haya demostrado.
Quien esta cobijado bajo la presunción, no tiene necesidad de probar, la otra parte
tiene la responsabilidad probatoria.
Ejemplo: el señor Pedro murió, en esta escena participó Juan, Juan fue
denunciado por el delito de homicidio ¿Quién tiene que acusar a Juan? La
Fiscalía. ¿Quién debe probar este hecho? La Fiscalía. En este caso hay una
presunción de inocencia. Si la Fiscalía no logra demostrar más allá de toda duda
razonable, se debe declarar inocente porque la ley presume su inocencia.
Los hijos dentro del matrimonio se presumen del conyugue.
Cuando el cuerpo cierto se pierde se presume que es culpa del deudor.
La buena fe es un postulado en donde se va a entender, inferir o presumir que los
contratantes actúan conforme a Derecho, es decir, de forma honesta sin la
intención de perjudicar al otro contratante o a terceras personas.
Mala fe en el ordenamiento civil se denomina actuación con dolo, esto es lo
contrario a la buena fe.
La actuación dolosa hace referencia a que no se cumplió el postulado.
La actuación exenta de culpa: el deudor con respecto a la prestación de vida, debe
actuar en forma diligente, prudente con respecto a el objeto de la prestación, se
deben emplear todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la obligación por
la responsabilidad que acarrea la obligación.
Hay contratos que presumen la existencia de mala fe: como en los contratos de
restitución de tierras en la ley de víctimas, las personas vendían sus terrenos bajo
coacción y tenían que desplazarse. Obligados a vender, por el hecho de estar en
esas condiciones se presume que en ese contrato hay mala fe.
Cuando hablamos de mala fe hablamos de dolo.
Una persona actúa de mala fe cuando ha sido irresponsable, negligente,
imprudente de forma torpe.
No es lo mismo querer hacer daño y haber sido irresponsable.
2. Actuación exenta de culpa.
La teoría de la cupa va a determinar cuando una persona es o no culpable en un contrato.
Conclusión: Cuando se habla de responsabilidad civil contractual, para que el deudor sea
responsable tiene que endilgarse o dolo (mala fe) o culpa (transgresión de la actuación
exenta de culpa). Cuando existe esa situación hay un incumplimiento.
El incumplimiento puede ser de tres formas en materia contractual:
1. Total
Cuando el deudor no cumple nunca con el objeto de la prestación.
2. Parcial o defectuoso
Cuando el deudor no ha cumplido en su totalidad el objeto de la prestación.
Ejemplo: Un carro rayado.
3. Tardío o moroso
Cuando el plazo o la condición señalada no fue cumplida por el deudor, pero paga
posteriormente.
Los perjuicios que se generen pueden ser de menor o mayor magnitud
dependiendo de la razón del objeto de la prestación.
Teoría de la culpa:
La culpa es el actuar negligente o irresponsable.
Esa denotación de responsabilidad o irresponsabilidad en ultimas queda al criterio del
juez, esto es muy subjetivo el creer cuando se actúa de forma negligente o irresponsable.
Ejemplo: caso en donde se tenga, el grado de responsabilidad de Juan va a ser más
grande que el de Stiven. Pero si Stiven es el juez.
La responsabilidad es un criterio subjetivo.
Ejemplo: Juez liberal y juez conservador.
La teoría de la culpa se encamina a establecer unos referentes, modelos o postulados
para que el juez pueda determinar si en un contrato existe o no existe responsabilidad del
deudor.
Art. 63 el Código Civil – Culpa y dolo:
Grave – lata: Menos exigente. Cuidado del negocio ajeno, el modelo de esta culpa es, la
persona negligente es el descuidado, el legislador indica al juez para la culpa grave que
observe lo que haría la persona más descuidada.
Se incurriría en culpa grave: Pala esta administrando un asadero de pollos, son las 8 y
debe irse del local, debe por lo menos cerrar el local, apagar la luz, el gas, es decir, para
incurrir en culpa grave debe ser una torpeza.
Ejemplo:
Leve – ligera:
Levísima: Más exigente.
No se determina el grado de la culpa, ni la forma en la que la persona va a ser
responsable.