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Estructura del Proceso Civil en Colombia

Este documento describe la estructura del código general del proceso civil en Colombia. Se divide en 6 libros que cubren temas como los sujetos procesales, los actos procesales, los diferentes tipos de procesos como los procesos declarativos, las medidas cautelares, y disposiciones generales. Dentro de los procesos declarativos, se encuentran los procesos verbales y verbales sumarios, cuyo objetivo es dar certeza a los derechos a través de sentencias. El documento también explica las diferentes conductas que puede adoptar un demandado durante un
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Estructura del Proceso Civil en Colombia

Este documento describe la estructura del código general del proceso civil en Colombia. Se divide en 6 libros que cubren temas como los sujetos procesales, los actos procesales, los diferentes tipos de procesos como los procesos declarativos, las medidas cautelares, y disposiciones generales. Dentro de los procesos declarativos, se encuentran los procesos verbales y verbales sumarios, cuyo objetivo es dar certeza a los derechos a través de sentencias. El documento también explica las diferentes conductas que puede adoptar un demandado durante un
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PROCESAL CIVIL.

El código general del proceso ESTRUCTURA:

1. TITULO PRELIMINAR: FILOSOFIA DEL PROCEDIMIENTO, bases del


estatuto.
2. LIBRO PRIMERO: SUJETOS PROCESALES: quien es sujeto procesal es
aquella persona natural o jurídica que actúa en el proceso.
3. LIBRO SEGUNDO: LOS ACTOS PROCESALES: el acto es una
declaración de voluntad para modificar, extinguir obligaciones cuando esos
actos se hacen en un proceso se llaman actos procesales hay unos que
vienen del juez como los autos, las sentencias y hay otros actos procesales
que son las pruebas cuando son declaradas de oficio o las entregan las
partes
4. LIBRO TERCERO: PROCESOS: están las distintas formas de procesos.
5. LIBRO CUARTO: Están las cauciones y medidas cautelares, la caución es
la medida que se presta para asegurar el cumplimiento de una prestación o
en el caso de que se causa un daño se va a garantiza que se va a reparar.
6. LIBRO QUINTO: disposiciones banales habla lo referente al reconocimiento
de efectos civiles a sentencias proferidas en el exterior hace referencia al
exce cuatur hace referente hacer ejecutable la sentencia. Habla de cómo se
practican las pruebas que decreto un tribunal del exterior y habla sobre la
aplicación de la ley en el tiempo y la derogatoria de las leyes.
627 ARTICULOS.

PROCESOS:

ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS EN COLOMBIA

 PROCESOS DECLARATIVOS O DE CONOCIMIENTO: es el proceso


mediante el cual se acude al juez para que previo al conocimiento de unos
hechos y unas pruebas adopte una sentencia. Tiene este nombre porque
tiene una labor más trascendente, las pretensiones tienen que ser
declarativas es aquella que se adopta para darle certeza a un derecho que
ya existe, es una situación jurídica sustancial incierta a la que se le da
certeza, constitutivas se parte de una situación jurídica preexisten y cierta
para que con la declaración que hace el juez se notifique y condenativas se
le pide al juez después de tener el conocimiento de los hechos y pruebas le
imponga a una de las partes una obligación de dar o hacer.
ESTAS PRETENCIONES DECLARATIVAS SE VENTILAN ATRAVES DE
DOS PROCESOS: revolución del código
- PROCESOS DECLARATIVOS PROPIAMENTE DICHOS: SON DOS EL
VERBAL Y EL VERBAL SUMARIO.
o PROCESO VERBAL: acumula los que antes eran ordinarios, los
abreviados y los verbales de mayor y menor cuantía estas
categorías desaparecieron por el verbal, ahora los procesos son
orales. EL SISTEMA ORAL ES LO QUE HACE LA DIFERENCIA.
LO QUE SE VENTILA POR LA VIA DEL PROCESO SON
TODOS LOS PROCESOS QUE TIENEN ASUNTO
CONTENCIOSO QUE NO TENGA SEÑALADO OTRO TRAMITE.
La primera fase de este proceso es que es escrito, el tramite en la
primera fase se sigue pareciendo al ordinario porque estos tenían
al principio su parte escrita se presenta la demanda que debe
tener todos los requisitos del artículo 82, se debe cumplir el
requisito de adelantar la conciliación salvo que se pidan medidas
cautelares o que se desconozca el domicilio del demandado. En
la practica la audiencia de conciliación a quedado sin vigencia
dado que piden medida cautelar entonces el juez inadmite la
demanda cuando le falta un requisito o no han celebrado la
audiencia de conciliación o la rechaza por falta de jurisdicción o
competencia o caducidad. Si la admite se envía la notificación y si
no el aviso y si no se conoce la dirección se ordena el
emplazamiento y se ordena un curador ad liten, el termino de
traslado de la demanda es de 20 días entonces viene el aspecto
de que este es el proceso mas importante de la legislación
procesal.
Conductas que puede desarrollar el demandado durante el
término de traslado de la demanda:
1. Guardar silencio: es decir no contesta la demanda, no formula
excepciones entonces la consecuencia de ello es que esa
circunstancia se constituye en un indicio en contra suya lo que
indica que pueden ser ciertos los hechos de la demanda que
son susceptibles de ser probados mediante la prueba de
confesión y que cuando el demandado guarda silencio pierde
la posibilidad de decretar pruebas a instancias suyas pues
solo puede pedir pruebas durante el termino de contestar la
demanda.
2. Contestar la demanda formulando excepciones de merito: la
contestación de la demanda esta distribuida por títulos para
que el juez se ubique aunque puede pasar que no pongan
ningún título pero se puede decir que no se están formulando
aunque el secretario también puede entenderlo cuando se
introducen hechos diferentes a los de la demanda. Cuando se
presenta una contestación con excepciones de mérito lo que
pasa es que el secretario le comunica al demandante que se
presentó esa contestación y le corre traslado de esa
contestación y se fija en lista por un día para que ese
demandante si quiere pedir pruebas adicionales para
controvertir los hechos en la contestación de la demanda lo
puede hacer este término es de 5 días. La justificación de este
traslado es que el demandante en la demanda debe haber
pedido las pruebas que quiere hacer valer, el demandado
puede pedir unas pruebas en la contestación entonces es
posible que con la respuesta que dio el demandado puede el
demándate pedir nuevas pruebas adicionales.
Desde el punto de vista jurídica el traslado es el acto procesal
en que se pone en conocimiento de las partes una
determinada actuación procesal para que haga valer sus
derechos, se corre traslado mediante providencia o mediante
el sistema de fijación en lista, la providencia la dicta el juez el
la ordena. Hay casos en los que la ley dice que no siempre
que se corra traslado debe intervenir el juez entonces se
autoriza al secretario para que mediante fijación en lista corra
traslado pero ello requiere leyes el secretario debe estar
autorizado y debe indicar como. En este evento el secretario
constata que hubo una contestación con excepciones y hace
una fijación en lista. Este traslado no es obligatorio si el
demandante no pide pruebas en el termino no se genera
sanción en ello. Una vez ya ocurrido el traslado el juez dicta
un auto convocando a la audiencia inicial.
3. Formular excepciones previas: en un escrito separado formula
las excepciones previas, la regla general es que para probarla
no se autorizan pruebas salvo que sea la excepción previa por
falta de competencia y puede llevar 2 testimonios. Entonces
formulas las excepciones previas el demando y el secretario
fija en lista por un día para que ese demandante se pronuncie
sobre ese escrito de excepciones previas y para que pida
pruebas si considera que deben decretarse y el termino es de
3 días. No importa si agota el recurso o pide pruebas viene el
siguiente paso estas excepciones se pueden proponer sin
pedir pruebas o con la práctica de pruebas. Si se pide
prácticas de pruebas no se van a practicar antes sino que el
juez las posterga la práctica y la decisión de las excepciones
previas cuando suceda la audiencia inicial y se pronuncia.
La excepción previa puede prosperar o no. si no prospera se
sigue el curso del proceso entonces sigue la audiencia inicial,
si prospera la excepción se mira cual fue la próspero y si ella
termina o no el proceso.
4. Interponer recurso de reposición contra el auto admisorio de la
demanda: se profiere el auto admisorio de la demanda se
notifica y el demandado dentro del término de ejecutoria sigue
existiendo la misma ley de que cuando una providencia
concede un término superior al de su ejecutoria ambos
términos empiezan a correr simultáneamente, no es como lo
creen que sea primero el de ejecutoria solo ocurre con el
traslado de una demanda de casación. Entonces la
interposición del recurso se da dentro de 3 días y queda
suspendido el termino de la contestación de la demanda. Si
prospera corren los 20 dias si no se debe subsanar.
Interpuesto el recurso el secretario deja en lista por un dia
para informarle al demándate que la demanda esta
controvertida y le dan 3 dias al demandante para que se
pronuncie.
El recurso o se confirma o se revoca. Si se confirma se dice
que el auto admisorio esta bien proferido y vuelven a
computarse el termino de 20 dias para contestar. Si se revoca
porque se inadmitio o porque se rechazó la demanda hay que
ver si fue revocar debe inadmitirlo y que se subsane dentro de
5 dias y el juez admite la demanda y sigue el tramite del
proceso. Si rechaza puede decir que es incompetente y esto
esta sujeto a recurso de apelación.
En el tramite de excepción previa hay la posibilidad de mayor
controversia no esta prohibido.
5. Allanarse: conducta procesal que no es solo se da en el
momento de contestar la demanda que en cualquier momento
del proceso se puede dar hasta antes que se dicte sentencia
de primera instancia esta tiene 2 acepciones: la aceptación
expresa de la totalidad de las pretensiones y otra es una
postura del demandado frente a la demanda.
1. El mecanismo para que el juez practique las pruebas:
consiste en que cuando el juez civil llegue a practicar la
diligencia le tienen que abrir la puerta y debe decir que va
a practicar una diligencia si no le abren el juez debe
decretar el allanamiento es decir el anuncio de que va a
practicar una diligencia aun con el uso de la fuerza pública.
El allanamiento se diferencia en que el decreto tienen que
hacerse en horas de despacho judicial a diferencia de la
penal. decretar el allanamiento que es la autorización que
el juez se da así mismo y la advertencia de que va a entrar
con la fuerza pública. El hecho es decretarlo, no hacer el
allanamiento.
2. Es una postura del demandado frente a la demanda:
implica que el demandado acepta total o parcialmente los
hechos y pretensiones cuando el allanamiento es total
acepta los hechos y pretensiones el demandado el juez
dicta sentencia accediendo a las pretensiones y se dice
que el juez dicta sentencia de plano que quiere decir sin
ningún trámite adicional. Si el juez cree que hay fraude
puede seguir el proceso.
Si el allanamiento es parcial entonces en ese evento la
parte que se allane a una pretensión y a unos hechos que
dan sustento de la pretensión el juez dicta una sentencia
referente al hecho o pretensión a que fue allanada o
espera a dictar sentencia a final del proceso. Lo mas
sensato es que dicte la primera sentencia que es una
sentencia parcial.
6. Vinculación de otra parte: en escrito separado de la
contestación de la demanda pide que vincule al proceso a otro
sujeto procesal como en llamamiento en garantía. Ejemplo un
sujeto pide que se vincule a la aseguradora, entonces el juez
debe pronunciarse sobre si admite o no ese llamamiento en
garantía entonces dicta un auto llamándolo y pide que se
haga la notificación a la aseguradora y se presenta una figura
llamada la suspensión impropia del proceso la cual es una
creación doctrinal que consiste en que cuando un proceso no
se paraliza pero no se puede hacer en ese proceso ninguna
actuación diferente a la que indique la ley. Entonces en este
evento opera porque dentro de los 6 meses siguientes la
única actuación que puede desarrollarse es adelantar la
citación de ese llamamiento en garantía se hacen los pasos
para notificar a esa persona o entidad a la cual se a vinculado
al proceso si ello se logra en los 6 meses siguientes el
proceso va a continuar y en la sentencia se hacen las
declaraciones que hubiere lugar, entonces si en la sentencia
se condena a B entonces la aseguradora le paga a B para
que le pague a A. eso a condición de que la citación se haga
en 6 meses si se pasan los 6 meses esa citación no es útil
entonces en la sentencia no habrá ninguna declaración sobre
la acción reversica. El termino de duración del proceso en
primera instancia es 1 año, pero hay que tener en cuenta que
de hay ya van 6 meses de ese término.
7. Demanda de reconvención: es la contrademanda que
presenta el demandado contra el demandante en la
reconvención se presenta un fenómeno de acumulación de
acciones que consiste en que un lado hay la demanda del
demándate y por otro la contrademanda. Hay una
acumulación de acciones mas no de pretensiones ello es
cuando hay 2 acciones separadas y terminan vinculadas en
un proceso la contrademanda se presenta para que el
demandado tenga la oportunidad de que se decida su
demanda en un único proceso.
REQUISITOS:
1. No se puede formular sino contra quien sea demandante,
no puedo ocurrir que contrademanda alguien que sea
parte del proceso y además a alguien que no porque quien
no es parte del proceso no puede reconvenir y se puede
vulnerar el derecho a la justicia la única manera para que
haya excepción se puede dar cuando ese demandando
pide al juez que integre el contradictorio contra quien no
estaba inicialmente en el proceso pues también cree el
demandado que ese tercero es parte y se convierte en
demandante. Se diría que hay es un paso adicional.
2. Es necesario que el juez que está conociendo de la
demanda principal también sea competente para la
demanda de reconvención. Esto tiene dos excepciones: se
puede reconvenir sin consideración de la cuantía y sin
consideración del factor territorial. Ejemplo: la demanda es
de 500 millones y la contrademanda aunque es de mínima
cuantía puede conocerla también.
3. Que haya conexidad entre los hechos, la causa petendí y
las pretensiones de ambas demandas que de haberse
formulado separadamente habría de permitirse la
acumulación de los procesos declarativos autorizada en el
artículo 148 del CGP.
SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS EL JUEZ ADMINITE LA
DEMANDA DE RECONVENCION Y CORRE TRASLADO
PARA QUE SUBSENE EN 5 DIAS O LA RECHAZA O LA
ADMITE ESTA SE NOTIFICA POR ESTADOS, NOTIFICADO
EL DEMANDANTE RECONVENIDO SE LE CORRE UN
TERMINO DE TRASLADO DE 20 DIAS DENTRO DE LOS
CUALES ESE DEMANDANTE RECONVENIDO PUEDE
DESARROLLAR LAS MISMAS CONDUCTAS
MENCIONADAS, Y DESPUES DE ELLO EL JUEZ
CONVOCA A LA AUDIENCIA INICIAL.

EL DEMANDADO PUEDE CONVINAR LAS CONDUCTAS:

 EL DEMANDADO CONTESTA FORMULA EXCEPCIONES DE MERITO Y


EN OTRO FORMULA EXCEPCIONES PREVIAS: LAS EXCEPCIONES DE
MERITO FIJA EN LISTA Y ESPERA 5 PARA QUE EL DEMANDANTE
PIDA PRUEBAS Y EN EXEPCIONES PREVIAS FIJA EN LISTA POR UN
DIA, ENTONCES EL TRAMITE AHORA ES QUE EL SECRETARIO DEBE
FIJAR EN LISTA POR UN DIA DE UNA VEZ LAS 2 EXCEPCIONES COMO
LAS PREVIAS SE DECIDEN EN LA AUDIENCIA ENTONCES CUANDO
SE LLEGUE A LA AUDIENCIA EL DEMANDANTE HA CORRIDO
TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES DE MERITO.
 Referido en el código de manera expresa DEMANDA RECONVENCION Y
EXCEPCIONES PREVIAS: presenta dos escritos la demanda de
reconvención y las excepciones previas. El demandado formula las dos y el
juez dicta auto que admite la demanda de reconvención y el secretario fija
en lista las excepciones pruebas entonces se admite la demanda se notifica
y demandado formula. Entonces el secretario pasa el negocio al despacho
para que el juez se pronuncia sobre la demanda de reconvención el juez lo
admite y se notifica el auto de la demanda de reconvención vienen 20 días
y puede pasar que el demandante fije excepciones previas entonces se
hace una sola fijación en lista para las excepciones previas de ambas y no
una para cada una pues van a ser decididas conjuntamente, ello para evitar
multiplicidad de trámites.
 EL DEMANDADO FORMULA DEMANDA DE RECONVENCION Y PIDE
QUE SE VINCULE AL PROCESO, pide un llamamiento en garantía:
entonces en este caso el admite la demanda de reconvención y se espera
haber el demandado que va hacer se espera pues si llama en garantía se
hace simultáneamente.
 RECURSO DE REPOSICION, EXCEPCIONES PREVIAS, DEMANDA DE
RECONVENCION, EXCEPCIONES DE MERITO: cuando se habla del
desistimiento hay una norma que dice que cuando se presenta una
demanda y luego se presenta la reconvención si se desiste de esta
demanda no afecta la demanda de reconvención ello está en el 315 o 316
del CGP porque hay una acumulación de acciones, así si una persona
decide no seguir con la demanda no interrumpe la otra, así que se fija en
lista para tramitar el recurso de reposición y entra al despacho para que el
juez se pronuncie sobre la reposición y la reconvención si la reposición
prospera y se cae la demanda no se cae la reconvención, si no prospera y
se admite la demanda se habla con el reconvenido haber si va a proponer
excepciones de mérito o previas en las que se fija un solo traslado para
todas y no una para cada uno.
EN EL TERMINO DE 20 DIAS EL DEMANDADO EJERCE TODAS LAS
CONDUCTAS.
HASTA ACA ES LA PARTE ESCRITA DEL PROCESO YA INICIA LA
PARTE ORAL: terminada la fase viene la realización la primera de las dos
audiencia, la audiencia inicial y la siguiente que es la de instrucción y
juzgamiento terminada la fase el juez dicta auto para la audiencia inicial y
en este caso les dice que tienen que ir o se tiene la inasistencia como
indicio grave los hechos que pueden ser probados por confesión y se les
impone sanción económica. Antes de la fecha de la audiencia las partes
pueden excusarse. Si se excusa antes se convoca la audiencia para dentro
de 5 dias siguientes solo se puede aplazar la audiencia por una sola vez.
AUDIENCIA INICIAL: si ninguna de las partes asiste ni sus apoderados el
asunto termina allí, pues se cree que perdió interés. Si van ambas partes o
una se realiza la audiencia entonces empieza esta audiencia inicial:
1. El juez se pronuncia sobre excepciones previas y si requiere la práctica
de pruebas allí mismo toma la decisión el auto que resuelve las
excepciones no es apelable resueltas las excepciones el juez avanza
con la conciliación entonces acá el proceso empieza a ser diferente del
escrito, en el proceso oral en la etapa de conciliación para que se
discutan fórmulas de arreglo y él puede proponer una justa entonces si
hay acuerdo se dicta providencia de la conciliación y si no hay acuerdo
se pasa a la fase siguiente que es los interrogatorios y careos de las
partes. Los interrogatorios deben ser exhaustivos que es decir que sea
suficiente para darle ilustración al juez del asunto, el juez tiene que estar
preparado. Después las partes se hacen el interrogatorio entre ellos y
pueden venir los careos. Después el juez hace la fijación de los hechos,
pretensiones y excepciones en los que se confirman los hechos que
están en la demanda y en la contestación así que quedan como
probados. Después el juez hace un control de legalidad que consiste en
que el juez hace un alto para exhortar a las partes y así mismo para ver
si de pronto en ese momento de la actuación se a presentado un vicio
de naturaleza procesal el juez lo subsane. Si nadie dice nada puede
formular un nulidad o cuestionar la valides de lo actuado hasta el
momento, terminados estos pasos el juez señala fecha y hora para que
tenga lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento dictando un auto
en este mismo auto si tienen que decretar una inspección judicial deberá
señalar la fecha y hora para que se decrete y tenga lugar antes de la
audiencia de instrucción y juzgamiento.
Si el juez tiene la necesidad de decretar un dictamen judicial sea de
oficio o a petición de parte ordena que el perito lo entregue con 10 días
de anticipación a que tenga lugar la audiencia de instrucción o
juzgamiento para que pueda controvertir ese dictamen en la audiencia
de instrucción o juzgamiento.
2. AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO: a esta no deben ir
las partes si los apoderados, si una parte no se presentó y presenta una
excusa valida entonces el juez escucha el interrogatorio de parte al
inicio de esta audiencia, en este evento arranca por el interrogatorio de
parte y lo que sigue es la fijación de los hechos y pretensiones pues por
el interrogatorio se pueden haber modificado si no hay entonces el juez
empieza a practicar las pruebas que son los testimonios los cuales en
principio son los que están allí, se le dice al juez que prescinda de los
que no fueron, si un testigo importante no fue el juez puede ordenar que
se traiga al testigo de oído, el juez escuchara los peritos y hay
contradicción del dictamen pericial y esta se hace mediante la
interrogación.
El juez cuando fije la audiencia de instrucción y juzgamiento debe tener
tiempo para agotar todas las fases del proceso. Viene la etapa de
alegatos en la cual los escucha por 20 minutos a menos de que el lo
requiera o ellos se lo soliciten. Después de esto el juez debe proferir
inmediatamente sentencia si no puede el juez suspende audiencia hasta
por 2 horas para que al reanudarla dicte el fallo. Si el juez no puede
dictar la sentencia oralmente entonces le dice a las partes que lo va
hacer por escrito dentro de los 10 días siguientes teniendo en cuenta
que no puede estar por fuera del proceso sin embargo debe anunciar el
sentido del fallo ósea que de todos modos van a conocer el fallo.
Cuando la sentencia se profiere en audiencia el recurso de apelación se
interpone hay mismo, si la sentencia es por escrito el recurso se
interpone en termino de ejecutoria.
Cuando el juez a odio los alegatos deja de ser juez y viene un nuevo
juez entonces tienen que volver a escucharse los alegatos.
ESTE PROCESO VERBAL ES LA REVOLUCION
o PROCESO VERBAL SUMARIO: ASUNTOS CONTENCIOSOS
QUE NO TENGAN SEÑALADOS OTRO TRAMITES PERO QUE
SEAN DE MINIMA CUANTIA. Se tramitan dos clases de asuntos:
1. Los asuntos contencioso que no tengan trámite pero que sean
de mínima cuantía. Porque la principal característica es que
es un proceso de única instancia.
2. Hay alguno que se vinculan por razón de su naturaleza por
ello se tramitan mediante el proceso verbal sumario.
ESTRUCTURA DEL PROCESO VERBAL SUMARIO: la
demanda con que se promueve la demanda puede
presentarse por escrito o verbalmente inclusive el consejo
superior de la judicatura puede hacer formatos.
El juez admite la demanda ordena la notificación y el termino
de traslado es de 10 días también puede contestar la
demanda el demandado por escrito u oralmente. Las
conductas que puede realizar el demandado son todas menos
la demanda de reconvención y el trámite de excepciones
previas separado si lo va hacer tiene que interponer recurso
de reposición contra la demanda surtida en esta fase el juez
dicta un auto en la que convoca a una audiencia única pero
como en este proceso hay solo una audiencia entonces el
juez dicta el auto convoca a la audiencia y en el mismo auto
decreta las pruebas que tienen limitaciones en materia de
interrogatorio no pueden ser más de 10 preguntas en cuanto a
las inspecciones judiciales la parte debe presentar es un
dictamen pericial.
EN LA AUDIENCIA UNICA LAS EXCEPCIONES YA LAS A
RESUELTO POR LA REPOSICION CONTRA EL AUTO
ADMISORIO. EMPIEZA LA CONCILIACION,
INTERROGATORIO, FIJACION DE LOS HECHOS,
TESTIMONIOS, OIR A LOS PERITOS, ALEGATOS Y
SENTENCIAS TODO EN UNA MISMA SENTENCIA EN UN
MISMO DIA TODO EN LA MISMA AUDIENCIA. ESTOS
ASUNTOS SON DE MENOR ENTIDAD ECONOMICA.

POR EL PROCESO VERBAL SE PERMITE CUALQUIER


ASUNTO CONTENCIOSO QUE NO TENGA OTRO TRAMITE
PERO QUE SEA DE MAYOR O MENOR CUANTIA.
Es decir que en la legislación colombiana no hay un asunto que no tenga la
posibilidad de solución entonces se dice que si no tiene un trámite especial
siempre se resuelve por un proceso verbal.

- PROCESOS DECLARATIVOS ESPECIALES: son los de deslinde y


amojonamiento, el proceso divisorio, el proceso monitorio no es un
proceso ejecutivo aunque se le parezca es declarativo especial.
 PROCESOS EJECUTIVOS: es aquel en el que se acude al juez para hacer
valer un derecho que es cierto e indiscutible y busca que se satisfaga ese
derecho, ahora en el código solo hay una forma de procedimiento ejecutivo
pero se puede distinguir entre EJECUTIVO SINGULAR: promueve todo
acreedor tenga o no garantía de su prestación contra su deudor o sus
deudores, esto no quiere decir que el demandante o demandado sea una
sola persona hay pluralidad porque de lo que se habla es del trámite en que
están. Tiene una sola forma este ejecutivo singular. Y EJECUTIVO
CUALITATIVO O CONCURSAL:
 PROCESOS DE LIQUIDACION:
 PROCESOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA: la jurisdicción es esa
potestad que tiene el estado de administrar justicia, los jueces no siempre
prestan el mismo servicio, cuando el papel de un juez es resolver un litigio
se dice que se está ante la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción
voluntaria tiene 3 presupuestos:
- No hay contención, como no hay contención no hay demandante ni
demandado sino un interesado peticionario.
- ESTAS SENTENCIAS HACEN TRANSITO A COZA JUSGADA
FORMAR. Es decir se puede modificar.
 PROCESOS ARBITRALES: son aquellos en la que las partes capaces
deciden renunciar a adelantar el proceso ante la jurisdicción ordinario y se
lo encomiendan a particular que están facultados transitoriamente de
administrar justicia. Reconocidos constitucionalmente y tienen una ley 1563.
 PROCESOS CAUTELARES: es aquel que busca el decreto y cumplimiento
de una medida cautelar aquí no se busca una declaración sino que
simplemente el juez decrete una medida cautelar. Un ejemplo es el derecho
de autor cuando hay una persona que está usando indebidamente un
derecho de autor.

Es decir que en la legislación colombiana no hay un asunto que no


tenga la posibilidad de solución entonces se dice que si no tiene un
trámite especial siempre se resuelve por un proceso verbal.
- Ordinarios
- Abreviados
PROCESO DE RESOLUCION DE COMPRAVENTA. Pacto
comisorio y pacto de mejor valor.
En todo contrato bilateral se encuentra la condición resolutoria art 1546 C.C. la
cual consiste en que la parte que a cumplido puede pedirle a la parte que a
incumplido puede pedir la resolución más perjuicios acá acude al proceso verbal o
puede pedir la ejecución del contrato más perjuicios esto es lo que envuelve el
contrato bilateral, entonces acude a proceso verbal, pero hay unos casos en que
en el contrato de compraventa las partes someten sus contratos a clausulas
especiales.

EL PACTO COMISORIO: cuando el comprador queda debiendo el saldo del precio


y no paga incumplido el contrato si el vendedor demanda al comprador porque no
pago ese comprador a pesar de que incumplió puede consignar dentro de las 24
horas siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda. Se presenta la
demanda el vendedor demanda al comprador se admite la demanda se notifica y
el comprador puede formular excepciones pero si quiere continuar el negocio
puede consignar dentro de las 24 horas siguientes y se dicta una auto que declara
extinguida la obligación. Si se paga se desaparece el pago de perjuicios.

Cuando se dice que debe consignar las 24 horas siguientes hace referencia a que
se consigne al día siguiente a pesar de que habla horas hábiles ya que se tiene en
cuenta que es un término civil no procesal.

El demandante presento la demanda pidiendo la resolución y el conflicto pagado


se declara extinguida la obligación, los perjuicios para que pueden prosperar se
necesita que prospere la pretensión pues estos son accesorios.

PACTO DEL MEJOR COMPRADOR: las partes pueden acordar que si un tercero
mejora el precio el comprador se compromete a subir el precio de la oferta del
tercero y si no lo hace entonces es demandado como incumplimiento del contrato
pidiendo resolución más los perjuicios. Tiene como termino el traslado de la
demanda para consignar es decir 20 días, también puede formular las
excepciones.

PROCESO DE DECLARACION DE PERTENENCIA: existen varios procesos los


cuales consisten en que pueden ejercer la prescripción adquisitiva o la usucapión
por eso se llama proceso de declaración de pertenencia.
LA PRIMERA LEY. Se establecía que la prescripción adquisitiva se ejercía por la
vía de excepciones es decir que no podía formular la demanda si no que tenia que
esperar a ser demandado para que formulara la excepción de prescripción
adquisitiva, entonces sucedió que los propietarios no adelantaban los procesos
pues se exponían a que formularan la excepción de prescripción entonces ellos no
podían adelantar el proceso de declaración de pertenencia. Entonces con base en
ello se expide la ley 120 de 1928 que fue reparada y se dijo que la declaración de
pertenencia se puede alegar mediante demanda de declaración de pertenencia y
se podía hacer formulando la demanda o si era demandado el formulaba la
demanda de reconvención asi que ejercía esta acción para declararse dueño. Si el
poseedor demandaba entonces tenía efectos inter partes.

Después vino la ley 200 de 36 de reforma agraria, luego se expidió un decreto


57del 38 que estableció el principio según el cual se definió lo que se entendía por
predio rural que era aquel que estuviera 100 metros mas alla después de terminar
el perímetro urbano.

Ley 51 de 43 en el que creo un mecanismo para darle efectos a la declaración de


pertenencia e hizo otras mejoras para adelantar este proceso.

Luego vino el código de procedimiento civil que regulo un proceso para la


declaración de pertenencia, en el cual derogo unas leyes era un proceso ordinario.

Ley 4 del año 73 se creo la prescripción agraria de que cuando una persona
ingresa a un inmueble y ese bien no era un baldío, si el bien era baldio recurría al
incoder pero si no era baldío no podía recurrir alla entonces se creo la prescripción
agraria para las personas que creían que el bien era baldío pero no lo era.
Además que si era un predio de pequeñas hectáreas si es poseedor de mala fe va
a un proceso especial y si es poseedor de buena fe va a ese proceso diciendo que
se equivocó pensando que baldío pero no lo era entonces se aplicaba el proceso.

Decreto 508 de 74 para adjudicar los predios rurales menores de 15 hectáreas era
un procedimiento especial teniendo en cuenta si era poseedor, esta era un
proceso abreviado, en este debían haber actos de explotación económica.

Había dos procesos uno para bienes inmuebles mayores a 15 hectáreas y otro
para los menores de 15 hectáreas en los que debía haber actos de explotación
económica.

1989, se expide el decreto que crea la jurisdicción agraria este decreto además
creo unos procedimientos agrarios es decir unas normas procesales para esos
procesos que llevaba la jurisdicción agraria, esta jurisdicción no funciono solo
funciono en 3 distritos jurisdiccionales, entonces los siguió conociendo la
jurisdicción ordinaria y con el código de procedimiento civil. Ley 270 del 90 dio 2
meses para suspender u desaparecer todos los juzgados y tribunales de dicha
jurisdicción para que en 2 años fueran reimplantados pero nunca sucedió.

Cuando se hizo el listado de la jurisdicción ordinaria estaba integrado por civil,


agraria, penal, laboral, familia con la nueva ley 1285 desapareció la jurisdicción
agraria.

Ley 1395 de 2010 en donde se derogaron los articulo 53 a 97 que consagraban


todos los procedimientos agrarios y luego viene el código general del proceso en
el que dice que queda derogado por completo la jurisdicción agraria es decir que
hoy no existe.

En los acuerdos de paz se planteó establecer la jurisdicción agraria. En este


momento los conoce la justicia civil una ley que hay que implementar es la
creación de la jurisdicción agraria.

LEY 9 DEL 89 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL fueron creadas que son


aquellas que se crean para resolver el problema de vivienda de personas de bajos
recursos y lo que se hizo fue bajar los términos de prescripción la prescripción
extraordinaria quedo de 5 años y la prescripción ordinaria quedo de 3 años, si es
poseedor regular espera 3 años y si es irregular espera 5.

DESPUES VIENE UNA REFORMA DE 791 DE 2002 QUE REFORMALOS


TERMINOS DE PRESCRIPCION entonces el extraordinario lo volvió de 10
cuando antes era de 20 y el ordinario de 5 cuando antes era 10. Hizo una
revolución en la que dijo que la prescripción se puede alegar por vía de acción
como por vía de excepción sin importar si es adquisitiva o extintiva.

DESPUES VINIERON DOS LEYES 1182 Y 1183 DE 2008 LA 1183 fue derogada
porque era un mecanismo de declaración de pertenencia de los notarios y se dijo
que los notarios no podían impartir justicia. Se crearon un procedimiento para el
saneamiento de la pequeña propiedad de la falsa tradición de la 1182.

EN LA ACTUALIDAD HAY 3 POSIBILIDADES DE ADELANTAR PROCESOS DE


DECLARACION DE PERTENENCIA:

1. CODIGO GENERAL DEL PROCESO: la declaración de pertenencia de los


bienes muebles e inmueble, todos los inmuebles menos aquellos que se
rigen por la ley 1561 no es normal declaración de pertenencia de bienes
muebles pues la posesión de un bien mueble hace presumir que es
propietario. Esta se adelanta ante el juez civil municipal o del circuito según
el valor.
2. LEY 1561 DE 2012: esta ley se previó para que a través de un proceso
verbal especial los poseedores de previos rurales no mayores a una unidad
agrícola familiar o los poseedores de predios urbanos cuyo valor no sea
mayor a 250 salarios mínimos mensuales recurren a este proceso para
procesos de pequeña entidad económica y esa unidad agrícola familia la
dicta el incoder.
3. LEY 1448 DE 2011: ART 74 LEY DE VICTIMAS Y DE TIERRAS Y LA
DECLARACION DE PERTENENCIA PARA LAS MISMAS.

QUIEN ESTA LEGITIMADO PARA LA DECLARACION DE PERTENENCIA:

 PARTE ACTIVA:
- Poseedor: es el que por excelencia está llamado a formular la demanda.
- Acreedor del poseedor: mediante oblicua no es necesario llamar al deudor
de dicho acreedor, el acreedor no tiene que demostrar que es acreedor pero
si la existencia de su crédito además de dicho ordinario el acreedor tiene
que actuar por medio de un ejecutivo para hacer valido u crédito. Se
legitima para que declaren dueño a su poseedor.
- Comunero: el comunero no podía adelantar un proceso para que se
declarara dueño total o parcialmente pues cualquier acto se entendía como
un acto de administración y no como un acto de posesión. Si alguien puede
convertirse en poseedor por prescripción mucho más puede el comunero.
Llego la ley que dijo que el comunero si puede adelantar un proceso de
declaración de pertenencia.
- Propietario: este es un propietario que tiene problema con el titulo pues tiene
un título precario, si adquirió un bien y tiene un vicio y tiene la acción de
petición de herencia. En sentencia del año 79 dijo que la posesión le daba a
un extraño la posibilidad de adquirir un bien aún mas a un propietario
precario.

 PART PASIVA: la regla general es que la demanda sea contra el


propietario. Pero surgió en el código que cuando una persona tiene garantía
hipotecaria o prendaria hay que citar a ese acreedor
- Propietario
- Acreedor prendario o hipotecario.

ADMISION DE LA DECLARACION DE PERTENENCIA: se citan


obligatoriamente como sujetos que si quieren intervenir lo hagan que son
interviniente el incoder, la superintendencia de notariado y registro, al instituto
geográfico y a la unidad de restitución de tierras. Estos se citan por si alguno
quiere intervenir dentro del proceso, el juez tiene que citarlos si ellos no van no
hay problema pero la obligación es hacerlo. Etas se citan para que intervengan
dentro del proceso para hacer valer lo que tenga que ver con su función.

CARACTERISTICAS DE LA PRESCRIPCION:

- Requiere alegato de parte


- Es renunciable salvo en el evento en que se lesionan los intereses del
acreedor.

LA DECLARACION DE PERTENENCIA ES IMPROCEDENTE CUANDO ES


SOBRE UN BIEN QUE PERTENECE A UNA ENTIDAD DE DERECHO
PUBLICO, ESA DECLARACION ES IMPROCEDENTE CODIGO DE 1970.
Antes los bienes eran fiscales y de uso público la diferencia que había era que
el bien fiscal era susceptible de ser adquirido mediante prescripción pero luego
se dijo con el código del 70 que ambos eran imprescriptibles. El juez debe
rechazar la demanda de los bienes de uso público y puede dictar sentencia
anticipada. Una sentencia de la corte suprema de justicia una de 2009y otra de
2013 a empezado a delinear excepciones a ese principio absoluto, lo quea
dicho la corte es que en bienes de entidad de derecho publico son
imprescriptible sin embargo al corte de justicia no obstante si una persona era
poseedora antes de que se estableciera el régimen de imprescriptibilidad y ya
se había consumado la prescripción entonces esa persona a pesar de que es
poseedora de un bien de derecho público puede adelantar la declaración de
pertenencia. La corte se equivoca porque el poseedor no es titular de derechos
reales. LA POSESION ES UNA MERA EXPECTATIVA y ella no conceden
derechos.

LEY 153 DEL 87: en el ART

CUANDO UN POSEEDOR ES POSEEDOR DE UN BIEN DE UN


PARTICULAR Y YA A INICIADO Y CONSUMADO SU POSESION Y
CONSUMADA SU POSESION VENDE EL BIEN, EN EL CUAL SE LO VENDE
AL IDU ENTONCES SE VUELVE IMPRESCRIPTIBLE. La declaración de
pertenencia de los bienes de derechos públicos es improcedente. Cualquier
bien de derecho público es imprescriptible para el profesor entonces el juez
debe rechazar la demanda y si se da cuenta en el proceso entonces debe
dictar sentencia anticipada sino al dictar sentencia.

En los PROCESOS DE DECLARACION DE PERTENENCIA SE PUEDE


PRESENTAR ANEXOS LOS CUALES SON FOLIOS DE MATRICULA
INMOBILIARIA Y ESCRITURA PÚBLICA. PARA SABER QUIENES SON LOS
TITULARES ESTO SE HACE POR MEDIO DE UN CERTIFICADO DEBE
DECIR QUIENES SON TITULARES DE DERECHOS PRIVADO, de lo
contrario se hace un emplazamiento.

LA DEMANDA DE DECLARACION: si se conoce al demandado pero no se


sabe la residencia se emplaza, esta requiere conciliación salvo que no conozca
el domicilio del demando o que haya pedido medidas cautelares. No solamente
admite la demanda pero cuando se trate de bienes inmuebles puede hablar de
inscripción en la demanda esta no es un embargo es un aviso que consiste en
que el juez envía un oficio al registrador para que incluya el oficio en el folio de
matrícula inmobiliaria. Lo que pasa es que hace oponible a todos la existencia
de ese proceso así que si alguien lo compra sabiendo el pleito su título se
puede ir abajo.

EMPLAZAMIENTO: orden de emplazamiento en caso de que no se sepa a


quien se va a demandar. Este emplazamiento tiene peculiaridades pues se
hace en un periódico de alta circulación pero allí no se agota ese demandante
debe cumplir además otra carga procesal que es informarle a los terceros
entonces tiene que colocar una valla en la entrada de acceso al inmueble el
cual tiene unas características y se indica que el inmueble se encuentra en un
proceso de declaración de pertenencia este se toma de una costumbre. Esta
valla debe permanecer hasta llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento
además debe tomarle fotos a esta valla y enviarlas al juez y estas fotos las
envía el juez al registro nacional de declaración de pertenencia hay 3:

- Sucesiones
- Personas emplazadas
- Declaración de pertenencia.

La importancia de estos registros es que no se podía empezar a computar el


término de los terceros. Una vez registrado corre un mes y en ese mes los
terceros deben intervenir y cumplido ello se nombra un curador ad liten
comparezca o no muchas personas este representa a todos los integrantes de la
comunidad. Si al demandado no se le conoce dirección se emplaza y si no
concurre se le nombra el curador y además otro el de los terceros.

Puede ocurrir que cuando el juez decreta la audiencia inicial, termine todos los
pasos y se ahorra la audiencia de instrucción y juzgamiento. Cuando se deje de
practicar una prueba que es obligatoria genera nulidad de la actuación. La
sentencia puede declarar la pertenencia o no. El doctor Velázquez considera que
la sentencia de declaración es retroactiva ya que el código establece cuales
bienes hacen parte de la sociedad conyugal y dice que cuando una persona inicia
la posesión estando soltera y se consuma estando casado el bien no entra en la
sociedad conyugal porque inicio antes. NO ES CIERTO LA DECLRACION DE
PERTENENCIA DECLARA EL DERECHO QUE ES INCIERTO PERO DESDE EL
MOMENTO QUE EL JUEZ RECONOCE ESA POSESION.

Cuando hay garantía hipotecaria o prendaria y se declara la pertenencia tiene 2


teorías:

- a las personas que se declaran dueño les sigue la hipoteca o prenda.


- Otra es que se debe extinguir la hipoteca o prenda dado que esta sigue la
suerte de la principal. Entonces se demanda para que se declare extinguido
el crédito hipotecario mediante prescripción extintiva. Entonces en la
sentencia debe declarar la extinción del crédito hipotecario. POSTURA
PROFESOR.

EN LA SENTENCIA QUE SE DECLARA LA PERTENENCIA, DICE QUE LA


SENTENCIA QUE DECLARA LA PERTENENCIA NO ES OPONIBLE AL
INCODER EN LO QUE TIENE QUE VER CON SU FUNCION YA QUE EL VE LA
PROTECCION DE BIENES BALDIOS. Entonces se preguntan para el incoder es
participante del proceso puede intervenir si el lo va a desconocer en cualquier
momento.

LA DECLARACION DE PERTENENCIA SE PUEDE HACER POR VIA DE


ACCION Y EXCEPCION.

 POR EXCEPCION: el que formula la demanda es pedro la cual es una


demanda reivindicatoria pidiendo que se restituya la posesión perdida y
entonces la demanda se notifica y viene juan y formula la demanda de
reconvención en la que esta peleando la declaración de pertenencia o
puede contestar la demanda y hacer valer la excepción de prescripción,
entonces si el juez admite la demanda de reconvención va a tomar las
mismas decisiones en el auto admisorio de la demanda como normalmente
se hace. SI FORMULA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA: entonces presenta la excepción y la acompaña del folio de
matrícula ordinaria y la adecua al proceso, ordena el emplazamiento y
coloca la valla.

La ley 1561 estableció un proceso verbal especial para adelantar dos tipos de
procedimientos:

1. Permitirle al poseedor de predios rurales o urbanos de pequeña entidad


económica acudir a un proceso verbal especial
2. Permitirle a un poseedor rural o urbano que adquirió un predio con falsa
tradición acudir a un proceso que está en esta ley. Predio rural menor a una
unidad agrícola familiar (porción de terreno que el incoder define es para
una familia de escasos recursos) para que proceda. Si es urbano que no
valga más de 250 salarios mínimos mensuales.
Un poseedor de un predio rural o urbano con estas características no
necesita acudir al proceso de declaración de pertenencia sino al proceso
verbal especial.

ESTA LEY ESTA DESTINA PARA DARLE UN INSTRUMENTO PROCESAL A


LOS PEQUEÑOS POSEEDORES DE PREDIOS RURALES O URBANOS QUE
HAN VENIDO POLLENDO PARA QUE ADELANTEN EL PROCESO DE
PERTENENCIA O CUANDO SON PROPIETARIOS PERO NO LO
ADQUIRIERON DE QUIEN ERA SU PROPIETARIO, ES PROPIETARIO DE
FALSA TRADICION.

Algunos jueces dicen que sanar la tradición no favorece solamente a los


propietarios rurales y urbanos con estas características sino que cualquier
propietario de cualquier bien mueble o inmueble puede usar este proceso pero
esta tesis es equivocada.

Hay personas que sostienen que esta ley esta derogada por el código general del
proceso o que por lo menos las normas que hablan del proceso especial están
derogadas ello es falso. La ley 1561 no ha sido derogada. Esta norma es especial.

La ley 1561 es un instrumento procesal para obtener la DECLARACION DE


PERTENENCIA DE LOS PREDIOS RURALES O URBANOS MENCIONADOS.
INSTRUMENTO PARA SANEAR LA FALSA TRADICION DEL POSEEDOR DE
UN PREDIO RURAL O URBANO EN IGUAL SITUACION.

LA DEMANDA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA CON EL FOLIO DE MATRICULA


INMOVILIARIA CORRESPONDE AL JUEZ CIVIL MUNICIPAL PERO ADEMAS EL
DEMANDANTE EN ESTE PROCESO CUANDO PRESENTE LA DEMANDA
DEBE MANIFESTAR CUAL ES SU ESTADO CIVIL.

SI ESTA CASADO O UNION PERMANENTE DEBE ACOMPAÑAR LA PRUEBA


DE SU MATRIMONIO O DE SU UNION MARITAL DE HECHO. SI LO ACREDITA
EN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA LO QUE PASA ES QUE este proceso
aplica las mismas restricciones que para l adjudicación de baldíos cuando el juez
recaba la demanda, antes de admitirla tiene que hacer una indagación preliminar y
averiguar sobre la situación de los inmuebles y puede averiguarlo con las
entidades territoriales de ese municipio después de esto admite la demanda pero
debe saber que se puede declarar la pertenencia de ese bien si no se puede
rechazar la demanda.
Cuando el juez admite la demanda tiene que hacer una averiguación preliminar
sobre la situación de los inmuebles, cuando se establezca que si se puede
declarar el proceso de declaración de pertenencia. Opera también su
improcedencia de la declaración de pertenencia por los bienes de derechos
publico sino además cuando es un bien baldío no se puede presentar la
declaración de pertenencia, ni las restricciones de los bienes baldíos que
establece esa ley, el juez decreta una sola audiencia y la practica revisa el
inmueble y si lo revisa y llega a la conclusión que se puede declararlo en la
sentencia tiene que empezar a citar a los que dice el código y además a la
personería del municipio al dictarse sentencia al declarar la pertenencia la
sentencia es oponible a todos con la misma salvedad del incoder si el incoder
encuentra que el bien no podía adjudicarse podía venirse en contra de la
sentencia.

Si en la demanda una persona manifestó estar casada o tener una unión marital
de hecho en la sentencia declararan dueño al peticionario sino además a su
cónyuge o compañero permanente. Por ello se obliga a manifestar su estado civil
para declaran la pertenencia del bien es un litisconsorcio necesario pues declaran
dueño al compañero.

EN EL [Link] dice que posesión inicia estando soltera y que se consuma estando
casado no entra a la sociedad conyugal pero esto no aplica para este proceso.

Un soltero que empieza a poseer un bien inmueble, luego se declara la


pertenencia estando casado se declara la pertenencia para ambos e ingresa para
la disolución conyugal.

LA TERCERA FORMA DE DECLARACION DE PERTENENCIA ES LEY DE


VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS LEY 1448 DE 2013: cuando una
persona a sido desplazada por motivo de violencia o conflicto interno entonces ella
puede acudir a la unidad de restitución de tierras a buscar que declaren que ese
inmueble fue objeto de despojo o en la cual el tuvo que irse desplazado por
violencia y se inicia un procedimiento administrativo, y si demuestra que era
poseedor o propietario y demuestra los hechos de violencia que tuvo que
desplazarse termina declarando que se inscriba ese predio y esa persona como
desplazado de la persona o abandonado del predio o diciendo que no se probó la
condición de desplazamiento o abandono.

Si obtiene la inscripción surge el proceso judicial de restitución de tierra en el cual


el competente es el juez civil del circuito de restitución de tierras, será de única
instancia y dictara sentencia si no hay opositores pero si hay se va al tribunal para
que sea el quien dicta sentencia esta sentencia es susceptible de recurso de
revisión. Si hay opositores a la restitución este juez practica las pruebas y lo remite
al tribunal para que profiera sentencia que es de única instancia.

LA DECLARACION DE PERTENENCIA PROCEDE CUANDO SI ESA PERSONA


QUE FUE DESPLAZADA HUBIERA CONTINUADO SU POSESION EL JUEZ NO
SIMPLEMENTE ORDENA LA RESTITUCION DE TIERRA SI NO QUE ADEMAS
LO DECLARA COMO PROPIETARIO. En este proceso no hay que hacer
emplazamientos ni demás cosas porque es una situación especialísima ya que en
este se invierte la carga de la prueba pues se traslada al opositor ejemplo: que el
compro con prueba de buena fe exenta de culpa.

PROCESO DE SERVIDUMBRE: tiene por objeto, imponer, modificar o extinguir


una servidumbre el titular del predio dominante o el que tiene la servidumbre.

Existe el proceso de deslinde y amojonamiento el cual es una servidumbre legal.

Entonces en este proceso con la demanda se acompaña los folios de matricula


inmobiliaria de los predios pues existe un litisconsorcio propio por ministerio de la
ley en la que estan presentes todos los titulares de derechos reales sobre este
bien, debe estar acompañado de dictamen pericial que debe estar versado sobre
la forma y los términos sobre los cuales a de imponerse o modificarse la
servidumbre, ejemplo: si se impone una servidumbre de acueducto esta debe
decir por donde va.

Se presenta la demanda el juez la admite y en el mismo auto que acepta la


demanda se impone una medida cautelar de incripcion en la demanda no saca el
bien del comercio solo se inscribe en la escritura publica.

Notifica el auto admisorio de la demanda:

En un proceso el demándate formulo una demanda y no pidió interrogatorio de


parte el demandado tampoco la pidió???

En la audiencia de instrucción y juzgamiento debe haber inspección judicial en


este proceso obligatoriamente debe haber una inspección judicial, luego viene la
audiencia de instrucción y juzgamiento. Si el juez se encuentra un tercero
poseedor que tenga mas de un año de posesión y este ubicado en ambos predios
hay un litisconsorcio necesario dependiendo de los intereses de ellos.

SENTENCIAS: puede ser negando o imponiendo la modificación, extinción e


imponer de la servidumbre. Debe imponerse la indemnización o reembolso según
el evento. ES PROCESO VERBAL
HAY PROCESOS ESPECIALES DE SERVICUMBRE QUE POR SU
IMPORTANCIA: ejemplo procesos de servidumbres eléctricas que permite que a
un predio le impongan torres eléctricas y se deben poner hilos conductores entre
ellos. Existen servidumbres muy importantes que son las servidumbres mineras y
las petroleras en estos casos se trata de un procedimiento de imponer una
servidumbre minera hay que tenerse en cuenta que la minería y los hidrocarburos
les pertenecen al estado pero el los confesiones esa servidumbre esta impuesta
por ley.

Una empresa puede explorar o explotar el petróleo, la compañía busca


directamente llegar a un acuerdo con el dueño del predio y puede ocurrir también
que los titulares de la concesión pueden levantar un acta inscrita por la
procuraduría y no esta por el personero. Se demanda ante un juez municipal en el
que se fija un monto sobre la respectiva indemnización si no esta de acuerdo se
surge un tramite de revisión de la indemnización ante un juez civil del circuito este
es un tramite de proceso verbal, se tiene la finalidad de controvertir el monto pero
para que pueda empezar a trabajar la entidad debe consignar el monto mientras
se termina el proceso.

La diferencia era que el la servidumbre petrolera se hace sin intervención de la


autoridad política del lugar.

La servidumbre minera se hacía con la intervención de la autoridad política del


lugar la corte constitucional declaro inexequible las normas que hablaban de la
servidumbre minera pues no se hizo consulta previa a las autoridades indígenas.

PROCESOS POSESORIOS: tiene por objeto la recuperación de la


posesión, pues la posesión no solo se protege a través de los procesos posesorios
esos otros puede ser la acción policiva un poseedor que no puede ejercer la
acción posesoria ni el tenedor porque no son

La acción policiva se puede ejercer en cualquier tiempo, estas acciones estan


previstas en el decreto 1333 antes del código…. Eran beines de uso publico

ESTE TIENE POR OBJETO:

1. LA RESTITUCION: como no hay norma especial que decreta la


restitución entonces esta se entrega mediante las normas generales.
2. SE PIDE QUE SE CESE LOS ACTOS PERTURBATORIOS DE LA
POSESION: entonces ese poseedor no lo han despojado pero hay unos
actos que le generan temor de que va a ser despojado.
3. PARA CONTROVERTIR OBRA NUEVA QUE SE LE ORDENE AL
DEMANDADO QUE DEJE DE HACER UNAS DETERMINADAS
OBRAS.

EL PROCESO ES LA AUDIENCIA INICIAL, LUEGO LA AUDIENCIA DE


INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO.

CUANDO SE TRATA DE OBRA NUEVA LO QUE ORDENA EL JUEZ ES QUE


CUANDO SE TRATA DE LA ACCION POSESORIA DE LA OBRA QUE
AMENAZA RUINA: cuando se trata de esta demanda el demándate formula la
demanda para que se produzcan los correctivos puede pedir una medida cautelar
y debe estar acompañada del dictamen pericial. El juez en ese caso puede dictar
sentencia y pedir la demolición.

ENTREGA LA FINALIDAD ES QUIEN A ADQUIRIDO UN BIEN PERO NO LE


HAN HECHO ENTREGA FISICA DEL BIEN FORMULE UNA DELAMNDA PARA
QUE EL TRADENTE LE ENTREGUE EL BIEN PUES AL ADQUIRENTE NO LE
HAN ENTREGADO EL BIEN. ES UN PROCESO QUE NO HAY QUE
CONFUNDIRSE CON LA DILIGENCIA DE ENTREGA.

El demandante es el adquirente, estees un proceso de entrega de la cosa que


puede culminar con la diligencia de entrega la cual es predicarle de cualquier
proceso en el cual la sentencia ordene entregar un bien mueble o inmueble.

COMPETENTE: juez civil municipal o juez civil del circuito según el valor del bien.

LEGITIMADOS PARA INTERPONER LA DEMANDA: los que figuren como


adquirentes en el titulo, inclusive el comprador que esta consagrado en el codgio
de comercio, en materia de tradición de bienes inmuebles hay que distinguir si ello
se hizo atraves de una compraventa pues la tradición no es lo mismo de un bien
inmueble en el código civil al del código comercio. EN EL CIVIL ello se da
mediante registro lo cual puede ser ante el titulo y hay ya es adquirente.
COMERCIAL: en materia mercantil la tradición no opera con la sola inscripción del
titulo sino además requiere la entrega del bien por ello también esta legitimado el
comprador.

Cuando un comprador acudía a este proceso tenía que ser adquirente es decir
cumplir las 2 condiciones.

ESTA DEMANDA TIENE 2 MANIFESTACIONES:

1. Acompañada de escritura publica con el folio de matricula inmobiliaria,


en esta escritura publica debe constar que la obligación de entregar esta
pendiente.
El demandante en su demanda debe manifestar que el no a recibido el
bien y se entiende prestada bajo la gravedad del juramento.
2. Si en la escritura no dice nada de que el objeto haya sido entregado
Se dicta un fallo ordenando que se entregue el bien, si el demando
guarda silencio entonces el juez dicta sentencia de plano ordenando que
se entregue el bien, el demandado puede formular excepciones diciendo
por ejemplo que no le han pagado esto es un proceso verbal inicial
entonces vienen la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y
juzgamiento y ordenando la entrega del bien, entonces en firme la
sentencia que entrega el bien entonces el tradente debe entregarle al
adquirente el bien y entonces viene la diligencia de entrega.
DILIGENCIA DE ENTREGA: el juez llega al lugar y si no lo dejan entrar
el juez ordena el allanamiento e ingre el juez identifica el bien y se lo
entrega al demandante el único que se puede oponer es el poseedor
que lo demuestro no se puede oponer un tenedor que diga tener un
beneficio de quien fue vencido en el proceso.
La diligencia de entrega tiene una diferencia con la diligencia general en
este caso se la entrega al adquirente y se opone el poseedor, en este
evento se puede oponer un tenedor de quien derive su derecho de quien
fue vencido en el juicio desde que esa tercera persona hubiera adquirido
el derecho antes de que se registrara en la escritura que esa persona
era un adquirente. Cuando ese tenedor logra demostrar que era tenedor
desde antes que se inscribiera el titulo que convirtió a la persona en
tradente y en ese evento el juez le reconoce el derecho a tener el bien, y
le dice a ese tenedor que ahora se convierte en tenedor de ese
adquirente es decir que se ceden esos derechos. Si no hay contrato
escrito se hará en el acta de diligencia del bien, el titulo del tenedor debe
ser anterior a la inscripción de la escritura. Por no tener contrato y
demostrar que si era tenedor antes de tiempo dice el juez que esa acta
de entrega le servirá de contrato. Si no se reconociera el derecho a ese
tenedor eso se prestaría para fraudes pues podría ocurrir que el
arrendador de un bien inmueble que le arrendo al arrendatario, entonces
el arrendador podría inventarse una escritura publica y la persona que
se convierte en adquirente formula la demanda contra el arrendador
entonces le harían fraude al arrendatario.

PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS: SU FINALIDAD ES QUE SE LE


PONGA FIN A UN ESTADO DE CUENTA SURGIDO COMO CONSECUENCIA
DE UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. es de dos clases: PROVOCADA Y
ESPONTANEA.

PROVOCADA: cuando quienes demanda la rendición de cuentas son los


destinatarios de esas cuentas

ESPONTANEA en el que demandan a la persona que realizo la actividad


administrativa y demanda a los destinatarios de dicha rendición.

LA COMPETENCIA ES DEL JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO O MINICIPIO según el


caso.

1. PROVOCADA: El demandante que formule la demanda tiene que cumplir


una carga procesal en la que tiene que hacer una rendición jurada de las
cuentas de lo que el considera que le deben o lo que le salen a deber.
Presenta una estimación jurada la cual no esta sujeta a sanciones por
inexactitud y es precisamente porque el demandante no conoce las cuentas
se admite la demanda y se notifica y el demandado puede asumir una de
las 3 siguientes conductas:
- El demandado no se opone ni desconoce su obligación, ni se opone al
monto de las cuentas en la demanda. En este evento el juez dicta
providencia aprobando las cuentas y ordena pagar la suma de dinero
respectivo, esa providencia no tiene ningún recurso.
- El demandado desconoce la obligación de rendir cuentas, en este evento el
demandado contesta y dice que no esta obligado a rendir cuentas en este
evento el tema se decide en la sentencia. Si en la sentencia dice que el
demandado debe rendir cuentas se le da un plazo prudencial para que rinda
cuentas. Puede ocurrir que si no rinde las cuentas se aprueban las cuentas
de la demanda. Si rinde cuentas se corre traslado al demandante de las
cuentas y le dan 10 dias para pronunciarse al demandante, el puede hacer 2
cosas una es no las objeta en las que el juez aprueba las cuentas en un
auto el cual no tiene ningún recurso.
Si rinde las cuentas y el demandante las objetas y entonces surte un
proceso incidental y en ese sentencia se define el monto.
LA DEMANDA LA PRESENTA EL DEMANDANTE Y debe estimar las
cuentas en la demandad, el juez admite la demanda y se notifica el juez
puede realizar 3 conductas:
 El demandado guarda silencio admite las cuentes. El juez dicta auto
ordenando las cuentas. Y se prescinde de la audiencia inicial y de
instrucción y juzgamiento.
 El demandado desconoce la obligación de las cuentas. En ese evento sigue
el proceso verbal, viene la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento y
se dicta la respectiva sentencia, si en la sentencia se declara que esta
obligado a rendir las cuentas se dice que debe rendir cuentas y se le da un
plazo prudencial, dependiendo del monto de las cuentas y le dan un plazo
prudencial, en el cual puede ocurrir que el señor rinde las cuentas o que no
rinde las cuentas. Si el demandado no rinde las cuentas el juez aprueba
mediante auto las cuentas estimadas con la demanda.
Si se rinden las cuentas se trasladan al demandante por 10 dias para que
manifieste que las objeta o que no las objeta.
Si no las objeta se aprueban las que fueron rendidas, si se objetan en este
evento se tramita un incidente que debe concluir con un auto que define el
monto de las cuentas.
No existe ninguna sanción por exceso en la estimación, si resulta que la
estimación es mayor al 50% estimado no pasa nada el juez es libre para
reconocerlo.
 El demandado no desconoce la obligación de rendir cuentas pero está en
desacuerdo con el monto es decir que se opone, al oponerse al monto debe
rendir las cuentas, es decir que debe rendir las cuentas pero no dice como
en el criterio del profesor se corre traslado de las cuentas al demandante
por 10 días si objeta viene el incidente, si no se aprueba.
EL AUTO QUE RESUELVE EL AUTO ES SUCEPTIBLE DE RECURSO DE
APELACION Y REPOSICION.
2. ESPONTANEA: el demandante es el obligado a rendir las cuentas y los
demandados son los destinatarios de las cuentas. Ellos deben acompañar
las cuentas y presentarlas con la demanda asi que se admite la demanda y
viene las 3 fases mencionadas anteriormente.

PROCESO DE PAGO POR CONSIGNACION: el proceso de pago por


consignación es un proceso que tiene por objeto permitirle al deudor que solucione
la prestacion aun en contra del acreedor pues ya era exigible la obligacion, si por
cualquier circunstancia se le impide el pago al deudor se da el pago por
consignación el deudor busca pagar para evitar incurrir en mora no siempre que el
deudor debe una prestación y que el acreedor no quiere recibir hay que recurrir al
pago por consignación. Ejemplo: en el caso de un arrendador que no le quiere
recibir el dinero a su arrendatario. Cuando una persona es deudora de una letra de
cambio si el acreedor no la recibe, la deudora de la letra de cambio puede
consignar…..

LA OBLIGACION TIENE QUE SER EXIGIBLES EN EL PAGO POR


CONSIGNACION, el demándate en la demanda describe la prestación con que
pretende cumplir y hace el ofrecimiento. Ante el juez municipal o del circuito
dependiendo la cuantía, el juez admite la demanda la notifica y ese demandado
óseo el acreedor tiene 2 posturas:

- Guarda silencio o acepta: el juez señala fecha y hora para la diligencia de


secuestro en el caso en que la entrega no es susceptible de consignación
para efectos de incautar el bien y entregárselo al acreedor, o puede
consignar ese dinero y cuando el demandando consigna el dinero se declara
extinguida esa obligacion.
Pero puede ocurrir que aunque acepto el demandado, el demandante no
consigno dentro de los 5 dias entonces no se declara extinguida la
obligación y se dice que esta incurso en mora.
Si el juez llega a la diligencia de secuestro y el deudor cumple entonces
declara extinguida la obligación.
Si el juez llega a la diligencia y el deudor no cumple, no se presenta con los
bienes o se presenta con bienes menores declara invalidad la oferta para
todos los efectos legales.
Cuando el deudor paga con otra cosa se dice que no a cumplido.
- El demandado se puede oponer cuando cree que le estan incumpliendo,
entonces se pasa a la audiencia inicial o a la audiencia de instrucción y
juzgamiento.
En ese evento el deudor debe consignar dentro de los 5 dias siguientes y si
consigno la suma de dinero o entrego el bien entonces sigue el proceso y
se determina si el deudor cumplió o no cumplio.
Si el deudor no cumple o no consigna o no lleva el bien entonces no se a
agotado el requisito de procedibilidad, el juez declara invalida la oferta con
todas las consecuencias legales, en el proceso de pago por consignación
hay una carga procesal para el demandante consistente en que si el
demandado o acreedor no se opone tiene que cumplir la obligación para
que se declare extinta la obligacion.
Pero si el acreedor se opone también debe cumplir.
DERECHO DE RETRACTO: el deudor puede retractarse pero debe cumplir

Existe una figura que es el DERECHO DE RETRACTO, como el derecho que


tiene el demandante deudor, de poderse retractar, retirar su oferta, con la
condición:

1. El deudor ofrece pagar no podrá retractarse, si su demandado el acreedor ya


acepto el pago, en ese evento el mecanismo del deudor, es no consignar o no
ir a la diligencia de secuestro.
2. Que la persona se retracte antes de que cobre ejecutoria la sentencia, puede
retractarse a pesar de dictar sentencia con tal de que no esté ejecutoriada.
PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS PROVENIENTES DE
ASAMBLEAS, JUNTAS DE SOCIOS, JUNTAS DIRECTIVAS O
CUALQUIER OTRO ORGANO DIRECTIVO DE SOCIEDADES CIVILES O
COMERCIALES, O CUALQUIER PERSONA JURIDICA DE DERECHO
PRIVADO

Objetivo: Impugnar el acto emanado de una asamblea, etc. Emanado de una


sociedad comercial o civil, o de cualquier persona jurídica de derecho privado,
busca anular, e invalidar ese acto.

Novedad del CGP! Lo nuevo del CGP es que se puede demandar cualquier acto
emanado de cualquier órgano directivo, de no solo sociedades civiles y comerciales,
sino también, cualquier persona jurídica de Derecho Privado.

Legitimación:

1. Por pasiva: Persona jurídica de Derecho Privado.


2. Por activa:
2.1. Socio ausente o disidente: Se plantea la inquietud, de que si se
esta en una asamblea, y a la hora de proponerse algo, alguien se abstiene de
votar o vota en blanco, esa persona después, ¿puede formular de la
demanda?, pero en verdad, la razón está en que si está a favor el acto, no
puede demandar, entonces si podría formular la demanda.
2.2. Revisor Fiscal
2.3. Administrador
Competencia: Juez civil municipal o Juez Civil del Circuito, dependiendo de la
cuantía.

Importante! Cuando se trata de la demanda de impugnación de acto de sociedad


vigilada por la Superintendencia de sociedades , y solo se pide la impugnación del
auto sin perjuicios, el competente es la supersociedades, en funciones
jurisdiccionales, pero sumario (debe estar sujeta a control, y que en la demanda
solo se pida la anulación del acto no perjuicios).

Demanda

Se formula en un término de caducidad consistente en que la demanda con quien


se profiera debe darse dentro de los dos meses siguientes,

1. Si el auto que se va a controvertir no esta sujeto a registro


mercantil: como la aprobación del balance, se cuentan los dos meses
a partir de la fecha del acto.
2. Si el acto que se va a demandar esta sujeto a registro mercantil: Si
el acto esta sujeto a registro, en ese evento los dos meses se deben computar
desde el momento en que se registro. Cuando la cámara inscribe el acto
emanado de la sociedad, esa decisión de la cámara de comercio, esta sujeto a
reposición y apelación con efectos suspensivos, si se ha registrado el
nombramiento del gerente, la sola interposición de los recursos hace que se
revoque esto. Tramitado el recurso de apelación y reposición, puede
revocarse, y el señor se ahorra el pleito, pero si se confirma, al confirmarse la
decisión se restablece el registro, y los dos meses va a partir del registro. NO
ES NECESARIO INTERPONER RECURSO, PARA INCIAR EL
PROCESO DE IMPUGNACIÓN, ES FACULTATIVO. La apelación
ante la SIC, la reposición ante la misma. Entonces si a pesar de estar
registrado, y se interpone recurso, los dos meses se cuentas, se mira a partir
de la solución del registro. (revisar muy bien esto).
MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN, es expresa, y
es la suspensión provisional del auto acusado, es la misma que se puede dar
en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, o suspensión del auto
acusado.

Acá el auto impugnado, el demandante puede pedir en el proceso, que se decrete la


medida cautelar, para que no tenga efectos. Esta medida cautelar tiene por objeto
que el demandante obtenga y facilite y el acto acusado no tenga efectos, es una
medida cautelar, proceso contencioso administrativo para actos administrativo.

El proceso es el siguiente: no se puede declarar de oficio, debe formularse con la


demanda, no se puede solicitar en el curso del proceso, ese acto prima facie
aparezca que es violatorio de norma superior, contrato, ley, que aparezca de bulto
sin hacer análisis probatorio de que ese acto podría ser ilegal. El acto cuya
suspensión se persigue da la sensación de que es contrario a la ley, (1) el CE ha
dicho que debe ser ostensible a la ley, (2) el funcionario del contencioso
administrativo que tiene que hacer mucho análisis no es protuberante, (3)
contrario a que sea evidente la relación, (4) que se preste caución por el
demandante, es una garantía que presta el demandante de medida cautelar para
asegurar que si se causan perjuicios con esa caución va a garantizar el pago de esa
prestación (pago en efectivo, contrato de seguro o a través de un pago), es un 10%
de las prestaciones económicas, es problemático porque a veces no hay cuantía,
consigna ese dinero a órdenes del juzgado, (5) no es de fondo de la medida cautelar,
pero sí de su ejecución, esta medida cautelar no es necesario que este demandado
el demando, es un requisito de cómo se cumple la medida cautelar. No ha llegado el
demandado y da medida cautela, dese orden para cancelar la inscripción de esa
demanda.

La medida cautelar está amparada por un principio según el cual las medidas
cautelares primero se cumplen y luego se notifiquen. EJ: no le puedo dar esta
medida hasta que se notifique, no, la apelación se da en el efecto devolutivo, de
todas maneras se da la apelación.

Una cosa importante es el art. 590CGP, que regula las medidas cautelares en los
procesos declarativos, en este proceso hay una medid cautelar autónoma, en este
proceso, el hecho de que este regulada esta medida en este proceso, no cierra las
puertas a pedir otras medidas cautelares previstas en el 590CGP, EJ: prohibir a los
minoritarios de las decisiones mayoritarias.

La sentencia que le pone fin a este proceso es verbal, inicial, luego instrucción y
juzgamiento, declarando la nulidad de auto acusado, fracasando la medida
cautelar, o puede que se de nulidad y ordene a deshacer o dar y en caso de haber
perjuicios se dan contra la demandada. En la Superintendencia de Sociedades en
última instancia.

No hay norma expresa que diga es juez civil del circuito, es respecto a la cuantía
que del caso, en la práctica, se da con el civil del circuito, es juez civil de circuito en
primera instancia, es por la naturaleza del circuito, se mantiene la competencia de
la súper en única instancia..

SUSPENSIÓN PROVISINAL DEL ACTO ACUSADO ESTA ES UNA MEDIDA


CAUTELAR. Es cuando se demanda actos de carácter administrativo.

REQUISITOS la medida cautelar tiene por objeto que el demandante formule …


durante el curso del proceso que ese acto acusado no tenga efectos.

1. PETICION DE PARTE no se puede decretar de oficio esto tiene que


formularse con la demanda si no ya no puede formularla.
2. Tiene que presentarse con la demanda
3. Ese acto prima facie parezca que es violatorio de la ley, constitución o del
propio contrato.
4. Se preste caución por el demandante, es una garantía para quien pide la
medida cautelar, esa caución se puede prestar en dinero en efectivo se
consigna ese dinero, a través de un contrato de seguros o hasta un
embargo. Garantiza los perjuicios de la suspensión del acto acusado que le
puede causar a la sociedad o a terceros.
5. Es necesario para que se cumpla la medida cautelar es que no esté
notificado.
La medida cautelar no es necesario para que se cumpla que este notificado
el demandado.
Cuando el demandante va a la secretaria a retirar el oficio el secretario le
dice al demándate que El demandado puede interponer recurso de
reposición o apelación asi que hay que esperar a que el demandado vaya,
pues la medida cautelar está amparado por un principio según el cual las
medidas cautelar primero se cumplen y luego se notifican.

CUMPLIDOS LOS REQUISITOS EL JUEZ DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL


ACTO ACUSADO PARA QUE NO TENGA EFECTOS DURANTE EL CURSO DEL
PROCESO.

El hecho de que para este proceso exista determinada medida cautelar no cierra
las puertas para que el demandante pida otras medidas cautelar del artículo 590.
del código general del proceso regula las medidas cautelares en los procesos
declarativos.

La sentencia que le ponga fin a este proceso, que es verbal y esta la audiencia
inicial y luego la de instrucción y juzgamiento y la sentencia que puede no declarar
la nulidad del acto acusado y fracasa la petición del acto acusado o puede pasar
que declare la nulidad del acto acusado así que prospera la demanda si se declara
se ordena deshacer lo hecho por el acto acusado y se condenan perjuicios la
sentencia es susceptible de impugnación salvo cuando se trata de sociedades
vigiladas por la superintendencia de sociedades. LO CONOCE EL JUEZ CIVIL
DEL CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA.

PROCESO DE DECLARACION DE BIENES BACANTES Y MONTRENCOS.


TIENE POR OBJETO QUE SE DECLARE AL INSTITUTO DE BIENESTAR
FAMILIAR PROPIETARIO DE UN BIEN BACANTE(mueble) O
MOSTRENCO(inmueble) bienes que han salido del patrimonio de la nación y no
se sabe quién es el propietario o donde está el propietario, no se sabe de el. Este
proceso busca que se declare el dominio a favor del instituto de bienestar familiar,
es el único que la puede interponer la demanda y un particular lo que puede hacer
es denunciar la existencia de ese bien solamente cuando le adjudiquen el bien al
instituto le debe conceder a esa persona una recompensa del 30% del valor del
bien. El particular puede declarase poseedor del bien y transcurrido el tiempo
puede pedir que se declare propietario.

CON ESTE PROCESO SE BUSCA QUE Se concreta el modo ocupación, el


instituto colombiano de bienestar familiar busca que lo declaren dueño, este
proceso tiene semejanza con el de la prescripción adquisitiva que es declaratorio
de pertenencia pues en ambos procesos se hacen valer modos originarios para
adquirir el dominio una es la ocupación y en el segundo la prescripción,
presentada la demanda por el instituto de bienestar familiar tiene que ir el folio de
matrícula inmobiliaria para demorar que tiene un propietario pero el se desconoce
y tiene un propietario solo que se desconoce es necesario que el tiempo de
abandono indique que no se tiene rastro de su propietario.
La demanda se dirige contra el propietario del bien o contra quien fuere poseedor
del bien y esto es equivocado ya que si hay un poseedor no es un bien bacante o
mostrenco, si hay poseedor el proceso está llamado al fracaso.

La demanda se admite y ordena los mismo que en un proceso de declaración de


pertenencia, porque se quiere que esta sentencia tenga efectos erga omnes. Debe
citar a los terceros, por la valla y tiene que ser inscrito el proceso de declaración
de pertenencia, viene la audiencia inicial y la de instrucción judicial y en la
sentencia se define si el bien es bacante o mostrenco y se declara dueño el
instituto de bienestar familiar, el particular en este proceso no puede intervenir a
menos de que lo haga como coadyuvante para que le paguen el 30% del bien.

PROCESO RESTITUCION DE TENENCIA DEL INMEBLE ARRENDADO.


LAZAMIENTO DE ARRENDATARIO ERA LLAMADO ASI: denominación no
correcta, antes de 1899 se llamaba así y el doctor Hernández dijo que este
proceso es declarativo que se parece al ejecutivo porque para que puede el
arrendador sacar al arrendatario es necesario que haya terminado el contrato por
ministerio de la ley, por ejemplo cuando lo destina para objeto diferente o por el
incumplimiento el lanzamiento de arrendatario se daba cuando se terminaba el
contrato por una causal el no pedía que se declarara terminado el contrato si no
que sacaran a la persona. Este proceso era un proceso abreviado que era lazar al
arrendatario.

Cuando el arrendador va a pedir la restitución del bien por una causa diferente al
lanzamiento de arrendatario y además pide perjuicios no se puede adelantar ese
tramite por proceso abreviado sino ordinario. Se generaron situaciones en que
muchas personas pedían la terminación del contrato y decían que no debía pedirlo
por abreviado y ordinario entonces se decidió acabar con esa distinción y lo
llamaron restitución de inmueble arrendado y cabe tanto el lanzamiento como
cualquier otro motivo para pedir restitución como perjuicios, es decir que es un
concepto mas amplio.

Entonces se dice que cuando pide restitución por causas distintas hay que ir a un
proceso ordinario, entonces acabaron con ello y lo denominaron restitución de
inmueble, en este están incluidos los dos conceptos el del lanzamiento de
arrendatario y restitución de inmueble arrendado, busca que le entreguen el
inmueble y le declaren esos perjuicios.

LA FINALIDAD DE ESTE PROCESO ES QUE EL DEMANDANTE OBTENGA LA


RESTITUCION DEL BIEN DADO EN ARRENDAMIENTO Y QUE SI CONSIDERA
QUE LE DEBEN PERJUICIOS QUE SE LOS PAGUEN

COMPETENCIA: juez civil municipal o del circuito dependiendo de la cuantía.


LA DEMANDA LA FORMULA EL ARRENDADOR, EL POSEEDOR, EL
PROPIETARIO.

LOS ANEXOS DE LA DEMANDA DE RESTITUCION DEL INMUEBLE


ARRENDADO, ESE ANEXO GENERAL ES QUE EL DEMANDANTE TIENE QUE
PROBAR SUMARIAMENTE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO: se prueba con el contrato, con interrogatorio de parte o con
un prueba testimonial, el demandante tiene que probarle al juez que hay un
contrato de arrendamiento.

El demandante esta relevado de prueba cuando el demandante con la demanda


busca que se declare la existencia del contrato entonces esta relevado de probar
el contrato de arrendamiento. De resto siempre hay que entregar la prueba del
contrato de arrendamiento.

Otro anexo cuando se habla de causales especiales de restitución de tenencia de


bienes inmuebles destinados a vivienda: el contrato de arrendamiento esta solo en
el código civil y se rige por él, ART 2008 [Link]. Causales de extinción del contrato
de arrendamiento una de ellas es el vencimiento del termino pactado, CUANDO
SE DA EN ARRENDAMIENTO UN BIEN POR UN DETERMINADO PERIODO EL
ARRENDAMIENTO LE PUEDE PEDIR LA RESTITUCION DEL BIEN #2. El canon
de arrendamiento no está sujeto a control y se fijan de común acuerdo con las
partes, lo que llevo a que los propietarios de finca raíz cometieran abusos al
vencimiento del contrato le decían al inquilino que pagara un determinador valor y
si no lo pagaban lo sacaban. Pero después esto causa un desplazamiento de la
gente del campo a la ciudad ai que el contrato de arrendamiento se volvió muy
importante para esas personas.

Debido a ello Surgió la ley 7 del 43 el presidente era Alfonso lopez después tuvo
que renunciar y en ese momento el gobierno expidió esta ley con base en la cual
se le dieron facultades al gobierno para que pudiera interferir en el contrato de
arrendamiento nunca se hizo uso de ella. Ya que permitía que decretos regularan
el contrato de arrendamiento, luego viene Alberto lleras, después Laureano
Gómez y lo tumba rojas pinilla decide hacer uso de esta ley y decidió congelar
todos los cánones de arrendamiento al principio tuvo efectos reparadores pero con
el tiempo los cánones empezaron a ser muy bajos asi que no pagaban impuestos
y en 1973 se expide un decreto el cual definió un régimen de control a los bienes
destinados a arrendamiento esto era en cuanto al canon no podían imponer el
canon libremente sino debía mantenerse bajo unos requisitos y segundo que no
podían imponerle la restitución del bien al inquilino cuando se a vencido el termino
así que tiene que alegar una causal especial de restitución del bien la cual no
puede ser el vencimiento del término. No rige para inmuebles destinados a
vivienda, ni para los locales comerciales en que el inquilino lleve más de 10 años.

Ley 820 del año 2003, entonces reitero este esquema de control y dijo que en
materia del canon de vivienda urbana se debe fijar de modo que no exceda el 1%
del valor comercial del bien, se busca un precio razonable del arrendamiento y
además que pagaran impuestos.

Se insistió en las causales especiales de restitución de tenencia que son las


siguientes:

1. La va a demoler
2. Lo va a habitar
3. Lo va a reparar
4. Lo va a vender: necesita entregarlo para cumplir la obligación de entregar
derivada del contrato de compraventa.
5. El arrendador le puede pedir la restitución del bien al inquilino cuando lleve
más de 4 años en el bien y tiene que pagar al inquilino una indemnización
de 1.6 del canon actual de arrendamiento.

EL ARRENDADOR NO PUEDE PEDIR LA RESTITUCION DEL BIEN PORQUE


SE TERMINO EL CONTRATO, LA UNICA MANERA ES ALEGAR QUE
REQUIERE EL BIEN POR ALGUNA DE LAS CAUSALES MENSIONADOS ESTO
ES PARA INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EXCLUSIVAMENTE.

Cuando invoca una causal de estas debe acompañarlo de contrato POR


EJEMPLO CUANDO LA CAUSAL ES DE DEMOLICION Y REPARACION de obra
cuando va demoler.

Si es un contrato de compraventa tiene que llevar el contrato de venta y además el


folio de matrícula inmobiliaria.

Cuando es respecto de la causal de 4 años el debe acompañarlo de una


consignación

SI SE TRATA DE ALGUNA DE LAS OTRAS CAUSALES EL DEMANDANTE


DEBIO HACER UN REQUERIMIENTO CON 3 MESES DE ANTELACION
ATRAVES DE UN CORREO AVISANDO QUE REQUIERE UN BIEN.

Salvo la última causal, el demandante debe estar acompañado de una caución por
el valor equivalente a 6 meses de arrendamiento, una caución en la que el
demandante garantiza que el dentro de 6 meses siguientes destinara el bien para
lo que lo garantizo, se paga la caución si el demandante no ejerció los actos para
los cuales requirió el bien.
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES ART 518 A 520 [Link].
cuando un inquilino lleva explotando una misma actividad o empresa por mas de 2
años tiene derecho a que se renueve el contrato por el termino inicialmente
pactado y así sucesivamente desde que cumpla sus obligaciones no puede ser
desahuseado entonces ese arrendador como hace para sacarlo? Entonces ese
arrendador para poder sacar al inquilino tiene que hacerle un desahucio que es un
aviso de que requiere el bien porque lo necesita para demolerlo, repararlo o
porque va a poner un negocio sustancialmente diferentes entonces ese
arrendador si no quiere que se renueve el contrato debe hacerle un desahucio
(aviso de que requiere el bien para demolerlo, repararlo o porque colocara un
negocio sustancialmente diferente) con 6 meses de anticipación a la fecha en que
se renueva el contrato . Entonces el inquilino tiene ese derecho y así pacten el
abandono del derecho en el contrato de arrendamiento no es válido pues es una
norma de orden público.

Entonces el arrendador que quiere que le entreguen el bien tiene que alegar
alguna de estas causales mencionadas entonces lo desahuseo esto se puede
hacer libremente o hacerle un requerimiento en un juzgado lo importante es la
prueba con los 6 meses de anticipación, hay que probar el contrato y el desahucio.
El inquilino que lleva mas de 2 años explotando una misma actividad a construido
una fama, una clientela entonces cuando un local se va a trastear empiezan a
decir que se va a ir, para que la clientela se acomode a ello por ello cuando se
alega la causal de que colocara un negocio sustancialmente diferente tiene que
ser sustancialmente diferente. ESTOS SON LOS ANEXOS ESPECIALES EN
ESTE EVENTO NO HAY QUE PRESTAR CAUCION NI ACOMPAÑAR DEL
CONTRATO DE OBRA PARA DEMOLICION O REPARACION EJEMPLO.

Cuando se obtiene la restitución de tenencia de un inmueble destinado vivienda


por la causal de demolición o reparación si el arrendador lo repara para volverlo a
destinar a lo mismo no está obligado a hacerle la oferta al inquilino para que lo
vuelva a tomar en arrendamiento en cambio si se da la misma situación respecto
de local comercial entonces si está obligado a darle la primera opción a su
inquilino y si lo arrienda sin decirle al inquilino la oportunidad de volverlo a tomar
en arrendamiento el inquilino puede formular una demanda de reparación de
perjuicios por daños derivados de no darle esa opción. TIENE QUE DURAR
SIEMPRE EJERCIENDO UNA MISMA ACTIVIDAD COMERCIAL EL INQUILINO.

DEMANDA DE LA RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO: ANEXOS DE


LA RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO cuando la demanda se funda en
mora del pago del canon de arrendamiento o de los servicios a cargo del inquilino
el demandante debe acompañar la prueba del contrato de arrendamiento y
además debe indicar los meses que adeuda ese inquilino o debe indicar cuales
son los servicios que ese inquilino a dejado de pagar, entonces con esos anexos
el demandante presenta la demanda en la que pide la restitución del bien,
entonces se presenta la demanda el juez admite al demanda, para este proceso
no se requiere el requisito de la conciliación judicial. Después de admitida se hace
la notificación al demandado en la dirección del inmueble a menos que se le
conozca otra son validas las notificación que se hagan al demandado en el
inmueble, el termino de traslado son 20 días para que el demandado se pronuncie
si no se opone el demandado el juez de plano dicta sentencia ordenando la
restitución del bien ya que el demandante demostró los hechos. SI LA DEMANDA
SE FUNDA EN MORA EN EL PAGO la ley le impone al inquilino la carga procesal
de que para ser oído en el proceso tiene que acreditar que pago los cánones y los
servicios que el demandante dice que no ha pagado. Acredita el pago Si no ha
pagado lo consigna a órdenes del juzgado puede que haya pagado pero que se le
hayan perdido los recibos entonces esta suma consignada por el demandado se le
entrega al demandante para que el demandante no enfrente el proceso sin que le
hayan pagado el canon de arrendamiento la persona consigna para ser oído, asi
que el demandado puede después decirle al juez que el ya pago pero se le
perdieron los recibos de esta forma puede ser oído o decir que el no es
arrendatario sino comodatario o depositario por ejemplo, si en la sentencia se le
da la razón al demandante se le entrega el dinero y le imponen al demandado una
multa del 30% de la cantidad del canon, SI LE DAN LA RAZON AL INQUILINO LE
DEVUELVEN LO CONSIGNADO Y LE IMPONEN UNA SANCION DEL 30% AL
ARRENDADOR.

Puede ocurrir que el demandado haya pagado esos cánones y tenga cartas de
pago expedidas por el arrendador o que tenga recibos de la consignación hecha
en entidad bancaria si ese inquilino pago se aplica la presunción del articulo 1628
[Link]. Consistente en que cuando se trate de prestaciones periódicas y el
acreedor a expedido 3 cartas de pago por 3 periodos sucesivos se presume que
están pagados todos los anteriores. Si el demandado no tiene cartas de pago
porque tenia que pagar en un banco entonces cuando el inquilino va a pagar y no
le permiten pagar, entonces esa persona que no pudo pagar en el termino
convencional consigna pagando en un banco dentro de los 5 días siguientes al
que debía pagar y después de que pague se cuentan 5 días para que envié por
correo el recibo de consignación para que ese arrendador puede cobrarlo eso solo
por la primera vez ya por la segunda vez el pago lo tiene que hacer en el periodo
convencional y después de que haga el pago tiene 5 días para enviar el recibo
cuando se a pagado de esta manera y aporta los recibos del banco y no aplica el
articulo 1628 porque los recibos de pago están expedidos por el banco y el no
sabe que mes pago.
El articulo 1628 a sido demandada 2 veces una cuando lo hacia la corte suprema
y la declaro exequible y después la corte también la denomino exequible sin
embargo la corte constitucional por tutela dijo que si el demandado tenia razones
de buen derecho para oponerse a la restitución y además hay un menoscabo en la
vida, salud o derecho a la vivienda el juez puede relevar al inquilino de la carga de
consignar para continuar el proceso es cuando la causal es mora en el pago.

En el curso del proceso cuando la causal es cualquiera el demandado tiene que


acreditar que a pagado o los cánones o los servicios, cuando el proceso se funda
en la mora en el pago del canon de arrendamiento ese proceso es de única
instancia sin importar que el monto sea de mínima cuantía, si se alega además el
pago de los servicios si tendrá dos instancias.

El demandado cuando se notifique puede contestar la demanda y alegar por


ejemplo que le reconozcan las mejoras, alegar el derecho de retención, alegar que
el estuvo dispuesto a entregar el bien y que el arrendador no quiso recibirlo puede
formular todo tipo de excepción, viene la audiencia inicial luego la audiencia de
instrucción y juzgamiento y finalmente la sentencia si es favorable se ordena la
restitución y si no se hace voluntariamente viene la diligencia de entrega, luego
viene las medidas cautelares especiales de este proceso las cuales son 2:

 Embargo y secuestro de bienes de propiedad del inquilino: en cualquier


momento del proceso, cuando el demandado deba dinero por cualquier
prestación económica puede pedir el embargo y secuestro de los bienes del
deudor no solo los que están dentro del inmueble sino cualquiera, esa
medida va a estar vigente después de que se dicte sentencia en espera de
que el arrendador promueva la ejecución, continuación del proceso, si el
logro el embargo y secuestro durante el proceso y se dicta sentencia a su
favor y no demanda la ejecución dentro de los 30 días siguientes se levanta
la medida cautelar, la cual queda vigente para que se traslade al proceso
de ejecución la corte constitucional dice que esto es para una causal que
tenga consecuencias económicas.
 La restitución provisional del bien: consiste en que en cualquier momento
del proceso el demandado puede pedir que se haga una inspección judicial
del bien y si se establece que el bien está abandonado o deteriorado el juez
puede decretar la restitución provisional al arrendador apenas se produzca
la restitución cesa la obligación de pagar los cánones, los servicios públicos
si el arrendador recibe una restitución provisional no lo puede volver a dar
en arrendamiento hasta que no se dicte sentencia en la que se ordene la
restitución, se entrega provisionalmente para que no lo invadan.
SENTENCIA el juez puede dictar compensaciones económicas por ejemplo
si el inquilino debe 50 millones pero se le otorga mejoras por 50 millones se
da la compensación.

- Cuando celebra un contrato de arrendamiento por escritura pública, El


arrendamiento que está llamado a respetar un adquirente es aquel
celebrado por escritura pública. El adquirente se tiene que someter a
celebrar un proceso de restitución de tenencia, cuando el contrato se
celebra por escritura pública ello se va al registro y en ese caso el contrato
de arrendamiento es oponible al adquirente y se adelanta ello mediante el
proceso de restitución de tenencia.
- Demanda que formula el arrendatario contra el arrendador cuando el no le
quiere recibir el bien. Puede formular la excepción de que el arrendador no
le quiso recibir el bien y le impone el juez al condena en costas, el inquilino
puede formular la demanda contra el arrendador pues ya termino el contrato
y siguen las mismas reglas de restitución de inmueble arrendado hay que
demostrar el contrato de arrendamiento.

PROCESOS DE FAMILIA:

- INVESTIGACION E IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD Y


MATERNIDAD: la demanda que se formula en este proceso debe ir
acompañada de la relación de los hechos y debe tener los certificados de
registros civil, el juez admite la demanda y ordena de oficio la practica de la
prueba del ADN o la que la llegue a sustituir. Advierte que si no acepta la
prueba se entenderá como indicio grave de paternidad o maternidad.
La prueba se practica antes de la audiencia inicial y se corre traslado por 3
días el demandado puede pedir aclaración, que se corrija o que se decrete
un nuevo dictamen pericial.
Una prueba de ADN que de como resultado 99.9 implica que se demuestra
la paternidad.
Cuando se notifica al demandado del auto admisorio de la demanda ya esta
notificado de la prueba de ADN el puede formular excepciones o guardar
silencio, si guarda silencio si la prueba es determinante de paternidad
entonces se dicta sentencia declarando la filiación a menos que el juez
ordene que se practiquen otras pruebas.
Si el demandado se opone se practican las pruebas y viene la audiencia
inicial o la de instrucción y juzgamiento.
El demandante como ya está asistido de una prueba de estas puede pedirle
incluso al juez que decrete alimentos lo cual lo puede hacer de oficio o a
petición de parte.
Vencido el trámite de la práctica del ADN y vencidos los 3 días el
demandante puede pedir pruebas además como custodia, patria potestad,
visitas.
Los alimentos se deben a partir de formular la demanda a menos que haya
un acuerdo privado.
- NULIDAD DE MATRIMONIO CIVIL: un vicio en el matrimonio civil. tramite
que busca la invalidez del matrimonio porque se presentó un vicio en el
momento de su celebración, la demanda la puede presentar cualquiera de
los cónyuges.
La competencia es siempre del juez de familia, la demanda la pueden
presentar cualquiera de los 2 cónyuges.
La demanda debe estar acompañada de los registros civiles de matrimonio
y de nacimiento de los hijos se debe probar cuantos hijos hubo en ese
matrimonio.
Las reglas para este proceso son las del proceso verbal asi que se presenta
la demanda se admite se notifica y viene la audiencia inicia, la audiencia de
instrucción y juzgamiento. SENTENCIA.
Tiene 2 una con las medias cautelares en estos procesos son de 2 clases
medidas cautelares de orden personal y de orden real o patrimonial.
La medida de orden personal tiene por objeto la protección de alguna de las
personas como cónyuge o uno de los hijos, nulidad de matrimonio civil,
separación de cuerpos y divorcio.
Medidas cautelares patrimonial es para embargo y secuestro de los bienes
de la sociedad conyugal.
Esta medida cautelar la tiene el marido: Examen ginecológico de la mujer
para efectos de establecer si la persona se encuentra en embarazo, lo que
se busca es que el marido tenga la certeza de que la mujer está o no en
esta de embarazada. Esta no se puede declarar de oficio.
Custodia y visita de los hijos.
Alimentos: en favor del otro cónyuge y de los hijos también de los hijos
mayores que no pueden proveer su propia subsistencia.
CUANDO EL JUEZ DICTA LA SENTENCIA: puede denegar la nulidad si no
encuentra la causal o si declara probada la nulidad del matrimonio, el juez
en la misma sentencia debe pronunciarse sobre algunos casos, citra petita
en el que el juez puede pronunciarse mas allá de lo pedido porque son
normas que protegen la familia por ello en los procesos civiles puede
extender su sentencia debe declarar el juez primero lo referente en cuanto
a guarda y custodia de los hijos menores.
Se pronuncia sobre los alimentos en favor de los hijos los cuales los fija en
relación con la capacidad económica para pagar. Solo sobre los hijos. En la
sentencia se impone solo a favor de los hijos porque no es pariente de la
mujer pues se rompió el vínculo matrimonial.
Cuando una de las partes considera que le causaron un perjuicio puede
interponerlos en la contestación de la demanda ese perjuicio esto requiere
petición de parte no puede ser de oficio.
El juez ordena el registro de la sentencia, la cual debe inscribirse en el
registro civil de nacimiento de uno de los cónyuges y en el registro civil de
los cónyuges.
CUANDO SE DECRETA LA SEPARACION DE CUERPOS SE DECLARA
DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL: salvo en 2 casos cuando no
existió la sociedad conyugal.
RECONOCIMIENTO DE EFECTOS CIVILES O UNA SENTENCIA
ECLESIASTICA: En el concordato de 1887 con el hay 2 matrimonios a los
que se les da efectos civiles el matrimonio católico y el matrimonio civil.
Colombia y la santa sede acordaron que las causas de nulidad de un
matrimonio católico las dicta la jurisdicción eclesiástica, esta jurisdicción
conoce de la nulidad pero antes conocía además de las causas de
separación de cuerpos hoy en dia solamente conoce de las causas de
anulación de matrimonios católico.
Este proceso consiste en que Para que el juez de familia le reconozca los
efectos de la nulidad dictada por la jurisdicción eclesiástica lo que hace es
revisar si la sentencia esta notificada y si se encuentra ejecutoriada no tiene
que hacer nada más. El juez dicta una sentencia que reconoce los efectos
civiles de esa sentencia, se inscribe en el registro civil de nacimiento y
además en el registro civil de matrimonio la jurisdicción eclesiástica solo
produce efectos sobre la nulidad, lo demás es para la jurisdicción ordinaria.
La jurisdicción eclesiástica es una jurisdicción especial porque en esa
profesión solo puede ser ejercida por cierta persona.
- PROCESO DE DIVORCIO O CESACION DE EFECTOS CIVILES: SE
TIENE 2 TRAMITES: Contencioso y Por mutuo acuerdo que es judicial y
puede ser notarial.
Colombia autoriza el divorció de matrimonio civil hay otro que no se puede
adelantar el divorcio, los países pueden tener
DIVORCIO SANCIÓN: Se autoriza cuando se pruebe en el proceso que
incurrió en una causal esa persona tiene que ser inocente de la causal que
esta invocando asi que busca que lo sancione.
EL DIVORSIO REMEDIO: lo permite por mutuo acuerdo de los cónyuges o
por incompatibilidad de caracteres o por separación de cuerpos.
SISTEMA HIBRIDO: conviven los dos sistemas. Este es el caso de
Colombia.
CODIGO CIVIL: CADUCIDAD.
CAUSALES 1, 7. Siempre que no hayan pasado más de 2 años de haber
ocurrido el hecho puede interponer la demanda.
Para las causales 2, 3,4, 5 se puede interponer solo cuando no a pasado
mas de un año del ultimo suceso.
Hay causales que no están sometidas a caducidad.
Una sentencia de la corte de 2010 dijo que estas causales se declaran
exequibles condicionadas pues no impiden formular la demanda a pesar de
que ya haya pasado la caducidad.
La corte constitucional dijo que el cónyuge que sea victima de una causal la
puede alegar en cualquier tiempo lo que sucede pasados los términos tiene
derecho a que condenen al cónyuge al pago de alimento o a la revocatoria
de las donaciones entre los cónyuges.
PROCESO CONTENCIOSO: se presenta la demanda con los anexos, tiene
que probar todo, es un proceso de familia mediante tramite de proceso
verbal, en la demanda se puede pedir de manera principal el divorció y en
subsidio se puede pedir la separación de cuerpos e inclusive la separación
de bienes esto no tiene relevancia pues antes se autorizaba el divorcio y se
decía que además de probar la causal, el juez podía no declararla si la
consideraba que era moralmente injustificada. Era restricción en el año 92
esa ley se suprimió asi que perdió relevancia pedir la separación de
cuerpos y el subsidio.
Las reglas de este proceso es de un proceso verbal, el demandado puede
ejercer las conductas de cualquier proceso inclusivo reconvenir.
Si pedir demanda a maría diciendo que el fue infiel ella puede reconvenir o
formular las demás excepciones.
Viene la AUDIENCIA INICIAL Y LA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO.
En este proceso hay medidas personales o reales, en las personales los
alimentos en favor de uno de los cónyuges y los hijos. Se puede declara a
petición de parte o de oficio las visitas de los hijos, la residencia de los
cónyuges en los cuales los separan, es una medida que decreta el divorció.
Si la causal alegada es de los malos tratos las medidas cautelares que se
pueden decretar son las mismas medidas que de la ley de violencia
intrafamiliar.
La sentencia que niega el divorció la sentencia queda ejecutoriada.
SI LA SENTENCIA DECRETA EL DIVORCIO: el juez se pronuncia sobre la
custodia y guarda de los hijos y el tema de las visitas, el juez regula ello
pues el principal problema que se presenta en este caso es este, los
enfrentamientos se dan generalmente en razón de los hijos. Aca el juez si
se pronuncia en favor de los alimentos del conyuge pero discrecionalmente
el juez puede disponer en favor del conyuge los alimentos que deben ser
garantizado y si son a favor de los hijos el juez puede declarar que la
persona constituya una entidad que rinda frutos que se destinen a la cuota
alimentaria esto es voluntario del juez estos alimentos se pueden modificar
sea para aumentarlos o reducirlos.
Todos los alimentos son modificables sean como medida de seguridad
como sentencia.
Si la causal de divorcio es causal de privación de la patria potestad debe
declararla.
Si la causal es de malos tratos el juez en la sentencia puede ordenar que
rijan las causales de violencia intrafamiliar.
ESTA SENTENCIA DE DIVORSIO CONTENCIOSO hay que registrarla
tanto en el registro civil de nacimiento como en el de matrimonio, puede
ocurrir que aunque se inicie el proceso de forma contenciosa se pongan de
acuerdo para divorciarse o no entonces el proceso terminara como mutuo
acuerdo de los cónyuges así que puede iniciar contenciosa y terminar de
mutuo acuerdo ellos pueden decidir conciliar. Pueden desistir ambos o uno
solo si desiste uno solo se condena en costas.
Si la persona se divorció y obtiene la disolución de los efectos canónicos
puede casarse de nuevo por lo civil, por lo católico no. Mientras que si se
divorció por lo civil puede volverse a casar por lo civil y lo católico.
PROCESO DE MUTUO ACUERDO: se presenta la demanda el juez la
admite y enseguida dicta sentencia desde que no haya problema con los
alimentos.
Cuando es ante notario, pueden obtener el divorcio con el a través de
abogado, este divorcio tiene que ser solicitado por abogado puede ser un
abogado para los dos o uno para cada uno, interviene el defensor de familia
y el dice si es adecuado no si ellos modifican el acuerdo para las exigencias
del defensor de familia se decreta el divorcio, si el defensor de familia pide
que modifiquen el acuerdo y no lo modifican no se declara.
Este también debe ser inscrito en el registro civil de matrimonio y de
nacimiento.
Cuando se declara el divorcio SE DISUELVE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
- PROCESO DE SEPARACION DE CUERPOS DE MATRIMONIO CIVIL O
CATOLICO, tanto contencioso como por mutuo acuerdo: la separación de
cuerpos tiene tramite contencioso y por muto acuerdo.
Si piden separación de cuerpos no se puede pedir en forma subsidiaria el
divorcio es posible lo contrario, se puede pedir el divorcio y luego la
separación de cuerpos de forma subsidiaria.
EN CUANTO A CONTENCIOSO: es lo mismo que en el divorcio. Se aplica
todo menos la pretensión subsidiaria de divorcio.
SEPARACION DE CUERPOS POR MUTUO ACUERDO: no tiene tramite
notarial esta es solamente judicial entonces los cónyuges presentan la
demanda ante el juez diciendo que tienen la intención de separarse.
LA SENTENCIA DE SEPARACION DE CUERPOS: quiere decir que siguen
casados pero se separan de cuerpos en sentencia se dijo que se debe
seguir guardando los deberes matrimoniales. Cuando la causal es de
separación de cuerpos la causal puede ser temporal que no es superior a
un año, ellos pueden decir que además de separarse no quieren que se
disuelva la sociedad conyugal, al cabo de pasar el año, la ley debe
entender que si los cónyuges guardan silencio se entiende que se
reconciliaron pero si deciden que se vuelva DEFINITIVA LA SEPARACION
DE CUERPOS DEBEN IR ANTE EL JUEZ. y también puede ser definitiva
- PROCESO DE SEPARACION DE BIENES: se trata de la disolución de la
sociedad conyugal, las causales son las del artículo 200 del código civil, en
la que dicen que la separación de divorcio son las mismas causales para
separación de bienes aunque también hay unas causales económicas que
solo aplican para este.
La separación de bienes también es contenciosa o por mutuo acuerdo la
cual tiene tramite judicial y tramite notarial.
TRAMITE CONTENCIOSO: las reglas del proceso son las mismas que para
divorcio y separación de cuerpos. En materia de medidas cautelares en
este proceso no caben las medidas personales pues en la sentencia que se
decreta la única decisión que se toma es la disolución de la sociedad
conyugal.
TRAMITE NOTARIAL: judicial, si es notarial pueden acudir a un notario sin
necesidad de un abogado pidiendo la disolución conyugal y además
liquidarla y disolverla, pero si ya fue disuelta puede solo liquidarla.
Deben demostrar el matrimonio y lo elevan a escritura pública así que
queda disuelta y liquidada la sociedad conyugal la cual se registra por
ejemplo en el folio de matrícula inmobiliaria, cuando la separación es
publica, puede perseguir a cualquiera de las 2 persona se hacen
responsable de las obligaciones.
- LIQUIDACION DE SOCIEDADES CONYUGALES:ESTE NO ES UN
PROCESO DECLARATIVO SINO DE LIQUIDACION: este proceso esta e el
articulo 525 del C.G.P. se trata de ponerle fin a una sociedad conyugal o
patrimonial de bienes que ya esta disuelta pues el juez civil ya se pronuncio,
entonces cualquiera de los cónyuges puede interponer la demanda de
liquidación, si se interpone dentro de los 3 dias la notificación se hace por
estado y hay mas días la notificación es personal.
Si la sentencia que genera la liquidación es eclesiástica, puede pasar que si
no manda sentencia eclesiástica la jurisdicción eclesiástica entonces el juez
de familia le otorga los efectos civiles a esa sentencia eclesiástica.
Se notifica el auto admisorio de la demanda y el demandado puede
formular las excepciones u oposiciones, si no la formula o la formula y no
prospera entonces se hace un edicto de los acreedores para que puedan
intervenir eso se diferencia con la notarial pues los acreedor no están
presentes en la notarial, este proceso es similar al de sucesión.
MEDIDAS CAUTELARES DE ORDEN PATRIMONIAL EN ESTE
PROCESO SON EL EMBARGO Y EL SECUESTRO DE LOS BIENES QUE
ESTEN EN MANOS DE UNO DE LOS CONYUGES. Cuando se a
decretado la medida entre la demanda y la sentencia, y se dicta la
sentencia decretando la nulidad, divorcio, entonces sigue la liquidación asi
que la medida cautelar sigue a pesar de la sentencia y se mantiene 2
meses mas para que uno de los cónyuges presenta la liquidación de la
sociedad conyugal.
Si se embargan bienes que no hacen parte de la disolución esa persona
puede presentar un incidente de desembargo de bien propio, y lo prueba
entonces el juez excluye ese bien.
Cuando en los procesos anteriores mencionados se embarga un bien y
entonces por ejemplo el BBV inicia otro proceso de embargo contra ese
bien de proceso ejecutivo prevalece el proceso ejecutivo ya que de lo
contrario podrían hacerlo por deslealtad. Si este embargo es de un bien
sujeto a registro entonces el embargo se cancela y queda el embargo
ejecutivo y si se llegara a embargar y sobrara dinero ese dinero va para el
otro proceso esto procede si es antes de que el proceso de familia dicte
sentencia de lo contrario si ya se dicto sentencia procede primero el
proceso de familia este queda en firme.
- REMOCION DEL GUARDADOR
- PRIVACION DE LA ADMINSITRACION DE LOS BIENES DEL HIJO Y
REHABILITACION: busca privar o suspender de la patria potestad a uno o
los dos padres ART 305 DEL [Link]. la causal de privación de la patria
potestad.

Es un proceso del que conocen los jueces de familia en primera instancia puede
iniciar de oficio o a petición de parte. Si el juez se da cuenta que el menor esta en
situación de abandono en este no hay demanda pero admite el trámite del proceso
de suspensión de la patria potestad y deberá acompañarse de los registro que
acredite el parentesco de las personas Se hace el listado de los parientes.
El concepto de familia era en base de artículo 61, el demandante debe indicar
quienes son esos parientes
En segundo lugar si se decreta la pérdida de la patria potestad en la sentencia se
agrega el trámite para el guardador.

El juez puede escoger quien va a hacer el guardador si la demanda no la


interpone un familiar lo puede hacer a través de un auto cabeza de proceso y el
otro proceso es el de discapacidad mental Absoluta esta se adelanta de oficio
cuando es a través de loco furioso

El juez admite la demanda cita a los parientes del art. 61 y viene el trámite del
proceso verbal sumario cuando debería ser un trámite verbal.

Se convoca a la audiencia inicial y se dicta sentencia si en la sentencia se priva de


la patria potestad en ese mismo se hace el trámite de guardador.

Si no hay un pariente que tenga la capacidad de guardador el juez debe poner


como guardador a un auxiliar de la justicia se hace caución acreditando los bienes
y diciendo que él es el guardador. Con el juez se puede adelantar el trámite de
guardador

Es un proceso verbal sumario que tiene 2 instancias

PROCESO DE DISCAPACIDAD MENTAL RELATIVA O INTERDICCION POR


DISIPACIÓN antes se llamaba así

LA DISIPACIÓN NO ES LA UNICA FORMA QUÉ AFECTA A LOS BIENES


[Link] de discapacidad absoluta es por regla general un proceso contencioso

DISIPADOR: administra los bienes sin medida

PROCESO VERBAL SUMARIO

Hay unas personas legítimas para formular la demanda incluso el propio discapaz

Cuando esa persona se demanda a sí mismo es un proceso de jurisdicción


voluntaria

Se prueban la relación filial que habilita al demandante para la discapacidad


Relativa.

Si el juez admite la demanda se puede solicitar que se decrete la discapacidad


mental provisional y se le nombra un consejero

Esto se inscribe en el registro civil de la persona y esta decisión es apelable.

El auto que declara la medida cautelar es apelable sea que la decrete o no y si es


apelable es de dos instancias
Audiencia única del proceso verbal sumario en esa sentencia puede ocurrir que
declare o no la discapacidad relativa para ello el juez debe decretar unos
exámenes que concluyan que la persona tiene discapacidad mental. Si se decreta
la discapacidad mental relativa el Juez dicta quien es el consejero definitivo y sirve
para declarar la disparidad mental.

La sentencia puede ser modificad a través de otro proceso verbal

Se práctica la prueba interdisciplinaria y se retira el consejero

- PROCESO DE ALIMENTOS: Busca imponer una cuota alimentaria a un


alimentado o puede ser modificar una cuota a alimentaria que ya fue
otorgada.
Los alimentos los puede solicitar el representante de un menor o lo puede
solicitar un mayor respecto de otro Mayor en este proceso interviene el
ministerio público.
Proceso verbal sumario
Cuando una persona tiene derecho a pedir alimentos y no lo hace y luego
los solicita se entiende que no los necesitaba.
Los alimentos se deben a partir sólo de la demanda
La ley dice que si la persona no fórmula la demanda de alimentos ellos se
deben sólo a partir del momento demandados.
Si la persona no habré un proceso ejecutivo cobrando esos alimentos

Viene el proceso verbal sumario que fija los alimentos sino que además el
juez puede pedir constituir el Capital que garantice los alimentos y la
garantía del pago de los alimentos, pueden decretar alimentos
Provisionales.
En este proceso hay más medidas cautelares en la ley de infancia y
adolescencia
OFRECIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA
Una persona que está obligada a alimentos y quiere llegar a un acuerdo
pero se lo dificultan, en ese evento concurren a un proceso que es este y el
alimentante fórmula la demanda ofreciendo una cuota alimentaria.
El juez fija como cuota alimentaria la ofrecida por el alimentante de no llegar
a un acuerdo.
El demandante por lo general es el alimentado pero también puede suceder
que el alimentante habrá el proceso

LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO: proceso verbal sumario quiere


decir de única instancia antes tenía 2 instancias. La persona pierde el bien porque
la otra persona lo ocupo de hecho, lo que busca es que lancen al otro ocupante
pues no tiene título de poseedor, tenedor o comodatario. Este proceso no tiene
norma especial. Si el demandado demuestra que tiene un título de poseedor
ocupador o tenedor no puede ser lanzado.

PROCESO DE PRESTACION, MEJORA Y RELEVO DE CAUCION

1. El demandante obliga al demandado a que preste una caución pues


mediante ley o contrato esta obligado a caución pero no la había causado
así que se le obliga
2. Puede ser para mejorar la caución
3. Cuando a prestado la caución y considera que ya no esta obligado o que
cesaron los hechos que lo obligaban a prestar la caución entonces el
garante formula la demanda para que lo releven de prestar caucion.

Viene la audiencia inicial y luego la audiencia de instrucción y juzgamiento sigue


LA SENTENCIA ORDENARA QUE SE PRESTE LA CAUCION, QUE MEJORE LA
CAUCION O QUE SE RELEVE LA CAUCION.

PROCESO DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR Y LA


REIVINDICACION DE TITULOS VALORES: este proceso es un proceso verbal
sumario con disposiciones especiales: este proceso tiene por objeto que una
persona que es titular o tiene un titulo valor cuyo valor se extravía o se deteriora
entonces tiene un procedimiento para que se le cancele ese titulo y se lo reponga.

La reivindicación es otro procedimiento que consiste que una persona tiene un


titulo valor que no es suyo entonces pide que le entregue el titulo valor al dueño de
el y que sea reivindicado. Entre los bienes mercantiles estan los títulos valores por
ello se utiliza la reivindicación pues el bien esta en poder de una persona que no
debe tenerlo.

La cancelación en reposición: la persona tenedora del titulo tiene necesidad de


que cancele el titulo valor, esta norma rige desde que se expidió el código general
del proceso, en este evento hay 2 tramites:

1. Administrativo: a la persona que se le perdió el titulo valor puede antes de


recurrir a un proceso judicial puede concurrir a este tramite ante la propia
entidad que expidió el titulo, esto no quiere decir que sea un requisito del
proceso judicial esto no es obligatorio. El interesado en la cancelación y
reposición del titulo en ese evento una vez constatado que se le perdió
acude al responsable del titulo y dice a la entidad que se le perdió el titulo y
dice que solicita que lo cancelen y se lo repongan y además hace un aviso
que publica en la prensa o en un medio de difusión nacional en el que
informa que a inicia ese proceso para que se cancele y se le reponga el
titulo valor, debe decir las características de ese titulo valor.
Ese aviso se publica y puede ocurrir que nadie se oponga entonces el
destinatario cancela y repone el titulo y en base a ello expide otro titulo que
lo repone.
Los reclamos que tengan terceros cuando se haya cancelado o expedido
un nuevo título se tiene que hacer al beneficiario de ese título. A
consideración del profesor dice que se lesiona el derecho de esa persona
que hace ese reclamo entonces se diría que el banco esta exento de
responsabilidad.
Si aparece una persona que dice que es tenedor del titulo y dice que el
titulo esta a favor de el entonces se tiene que ir al proceso judicial pues un
requisito para este tramite es que nadie se oponga.
2. Judicial: el demandante que solicita la reposición presenta la demanda y el
demandante tiene que cumplir 2 exigencias: debe describir claramente el
documento que quiere que se reponga y además debe acompañar une
extracto de la demanda la cual es un resumen de la demanda en la que
debe explicar porque se perdió.
El demandante formula la demanda y pide la cancelación y reposición el
juez admite la demanda impone que se publique el informe en un periódico
de alta circulación y se aplica el aviso, el demandando dentro de los 10 días
puede formular las excepciones. Sino hay oposición el juez dicta sentencia
ordenando la reposición y cancelación del titulo valor y si hay oposición de
un tercero para oponerse a la reposición y cancelación quien quiera
formularla tiene que exhibir la original del título, sino el juez no lo oirá. SE
DICTARA SENTENCIA: diciendo que no se cancele el titulo valor pues el
tercero lo demostró o puede suceder que a pesar de la oposición haya de
cancelarlo o reponerlo.
Cuando se formula el tramite de la cancelación o reposición del titulo
interrumpe el termino de prescripción y se hace inoperante la caducidad.

PROCESOS DE CONTROVERSIAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR: dan origen


a proceso de diferente naturaleza, procesos declarativos pero también ejecutivos y
existen los procesos cautelares.

ESITEN TAMBIEN UNOS PROCEDIMEINTOS CAUTELARES: lo que busca en


este proceso es que se imponga una medida cautelar ni se impone la satisfacción
de un derecho lo único es el agotamiento de una medida cautelar.

La puede formular el productor, autor, editor, artista, el director, la sociedad de


gestión que represente al autor al editor o al artista
1. cuando se puede el embargo, secuestro e incautación de bienes: un
tercero esta explotando un derecho de autor que esta amparado sin que
ese autor reciba la prestación. El demandante Pide el embargo y secuestro
de los bienes con los que están vulnerando el derecho de autor lo que hace
que se de la incautación de los bienes. Con la demanda ofrece prestar
caución por las pérdidas que ese embargo pudiera generar y además debe
decir que va a formular demanda para que se defina la titularidad de los
bienes que van hacer incautados y los perjuicios que el demandado debe
indemnizarle al demandante.
Se presenta la demanda el juez admite la demanda le ordena prestar
caución, el demandado presta la caución y una vez prestada el juez decreta
la medida cautelar, decretada al medida cautelar viene la práctica de la
medida cautelar y termina el procedimiento.
Esta demanda debe formularse dentro de los 30 días siguientes a la
culminación del proceso esa demanda es a través de proceso declarativo y
busca que diga que esa persona causo perjuicio a los derechos de autor. Si
no formula la demanda entonces se levanta la medida cautelar y si
interpone la demanda la medida cautelar se traslada al otro proceso.
2. Interdicción de un espectáculo u obra: este la puede formular no solamente
el titular del derecho de autor sino además el titular del derecho conexo
(persona que interpreta o ejecuta la obra). Esta solo quiere que se prohíba
la interpretación pues no pide que le quiten los bienes pero si puede pedir
daños y perjuicios el intento de agredir esos derechos de autor.

MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS EN LOS PROCESOS


DECLARATIVOS: ART 590 C.G.P. esta norma rige desde que se sanciono el
código general del proceso.

1. PROCESOS EN LOS QUE LA PRETENCION DEL PROCESO


DECLARATIVO AFECTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE UN DERECHO
REAL PRINCIPAL SOBRE UN BIEN O UNIVERSALIDAD DE BIENES O
COMO CONSECUENCIA DE UNA PRETENCION DIFERETE: de llegar
hacer acogida la medida se afecta el dominio o la titularidad del bien, se
sabe que se afecta un derecho principal cuando al hacerse el ejercicio de
que la sentencia es favorable y habría una mutación en el dominio. Y si ello
se da cabe la medida cautelar.
REQUSITOS:
- Estas medida cautelar la tiene que pedirla la parte
- el demandante debe interponerla
- Desde el inicio de la demanda y durante el curso del proceso.
- Que se preste una caución equivalente a un porcentaje del articulo 590 -
garantizando los daños y perjuicios por la medida cautelar y que el bien
pertenezca al demandado.
 Inscripción de la demanda en el registro publico: es solo para bienes
sujetos a registro consiste en que el juez dicta el oficio a la oficina de
registro para que el inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria que existe
una demanda sobre ese bien, ella no pone el bien fuera del comercio, el
bien se puede enajenar solo que si se enajena estando inscrito quien
adquiera ese bien asume el riesgo de que si mañana la persona pierde el
pleito se cancelan los registros hechos con posterioridad al registro.
 Secuestro de bienes muebles: es una forma de contrato de deposito en
virtud del cual cuando unas personas disputan la titularidad del bien ese
bien se entrega a un tercero que es el secuestre para que lo tenga mientras
se dirime la controversia es una forma de contrato de deposito.
El secuestro puede ser:
- Complementario: respecto de bienes sujetos a registro, la forma de que se
concrete el embargo o secuestro se da en 2 instantes primero se procede al
embargo en el cual el juez envía a la oficina del registro para que embargue
el bien y lo saque el bien del comercio. Entonces primero se embarga y
luego se secuestra pero tiene que ser después de que este embargado que
se declara el secuestro.
- Consumatorio: bienes no sujetos a registro, tendrá vigencia cuando se
aprehendan los bienes físicamente, consume el embargo. Mientras no sean
secuestrados no se consume.
- Autónomo: es una figura que consiste en que el juez ordena la incautación
de un bien mueble o inmueble sin que este precedido de la orden de
embargo, este secuestro también pone los bienes fuera del comercio.
2. CUANDO LA PRETENCION TIENE POR OBJETO QUE SE DECLARE LA
REPSONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL
Debe ser contractual o extracontractual, el negocio tiene que tener
existencia. La medida es la inscripción de bienes sujetos a registro en el
demandado. Si en la primera instancia se obtiene, se puede pedir en
segunda embargo y secuestro de esos bienes de las cuales está inscrita la
demanda y demás bienes de propiedad del deudor, no puede embargar
todo, sino debe ser lo que pertenece. El demando puede dar una contra
cautela, contra caución que garantice que de perder el pleito voy a pagar.
3. LAS MEDIDAS CAUTELAR INOMINADAS: el juez puede modular la
medida cautelar y dar más o menos de lo que están pidiendo o inclusive si
pierde importancia la medida cautelar ya no es necesaria.
Aquella que no tiene denominación ni categoría, el juez la ordena para
proteger el derecho objeto de controversia, evitar infracción que
comprometa el derecho, es medida que tiene por objeto proteger el objeto
del proceso, son diferentes de las nominadas en el CGP. Tiene que ver que
se pide, quien la pide y su legitimación, que tenga una apariencia de buen
derecho, el bonus fides.
El buen derecho cosiste en que el juez a primera vista aprecie que hay
probabilidad de ser acogido, se da la que el juez considere propicia para
ese momento, también requiere caución, petición de parte, puede tener
consecuencias económicas y se dará contra cautela, si no es económica no
tiene otro modo.
El origen de estas medidas se remontan a un pintor que pinto mujeres
desnudas con la cara de las mujeres del pueblo, Maja desnuda de Goya, el
juez dice vístalas, insistieron y dijeron tumbo el muro (Pierro Caramandei).
¿Si en un proceso se autorizan medida nominada podría darse
innominada?, sí, hay un artículo en Ámbito Jurídico.
ACUMULACION DE PROCESOS DECLARATIVOS (148CGP)

ACUMULACION DE PROCESOS DECLARATIVOS: antes si se podían acumular


procesos solo que no tenía una normatividad específica, se pueden acumular si
hay coincidencia de sujetos procesales, o han propuesto las mismas excepciones
de mérito en los procesos que pretenden notificar. Se pueden acumular ambos
procesos si ya están notificados ambos y se encuentran en única instancia, si se
van a acumular 2 procesos uno en el que ya fue notificada la demanda y en el que
no también se pueden acumular entonces ahora se notifica el otro proceso por
estado. Cuando se acumulan los 2 o más procesos si uno esta quedado lo
impulsan y el otro lo detienen para poder tramitar ambos al mismo tiempo.

ACCIONES POPULARES ARTÍCULO 87 CONT. Son acciones que buscan la


protección de los derechos colectivos y de tercera generación. Es una acción que
ejerce cualquier persona para los derechos colectivos puede pedir un interés pero
es para la comunidad.

Las acciones populares y de grupo antes se incluida dentro de los procesos


declarativos pero no son procesos declarativos plenos solo que tiene la misma
forma.

Las acciones populares existe en Colombia desde el código civil ART 1005
acciones que tiene cualquier persona de la comunidad para proteger la posesión
de bienes de uso público. Con el fin de que cese un daño que puede afectar a la
comunidad, es para la protección de bienes de uso publico.

LEY 9 DEL AÑO 89: la protección del espacio publico y se creo una acción para la
protección del medio ambiente rural pero ya esta no existe.
ACCION DE GRUPO: el que tiene una persona para pedir la protección de un
interés colectivo, cuando un numero plural de personas a sufrido un daño de los
mismos hechos y la misma causa acudan a esa acción de grupo. Pretenden que
se les resarza un mismo daño que han sufrido.

Ambas son acciones constitucionales la acción popular es una acción publica


mientras que la acción de grupo la tiene que interponer una misma persona de ese
grupo porque se vulnero el derecho colectivo.

Las acciones populares las denominan también acciones colectivas.

Las acciones de grupo existen desde antes del año 91, DECRETO 3466 DEL 82
esta ley que creo un procedimiento muy semejante a la acción de grupo lo que
permitía que un consumidor demandara para que le satisficieran ese derecho del
consumidor a otras partes pues permite que surta efectos para otras personas que
no hacen parte del proceso

LEY 95 DEL AÑO 90 ACCION DE CLASE: para que la ejerciera cualquier persona
de manipulación de información privilegiada del mercado bursátil se cambio el
nombre a acción de grupo.

CUANDO LLEGA LA CONTITUCION DE 1991 las elevan a rango constitucional.

Se autoriza al legislador para que cree eventos de responsabilidad objetiva por


daños al medio ambiente.

No se ha reglamentado legalmente la responsabilidad objetiva por daño a medio


ambiente.

Se expide la ley 472 DEL AÑO 98 y empezó a regir el 6 de agosto de 1999.

LEY 472 DEL 98: TIENEN EN COMUN ESTOS 3 ASPECTOS A.P Y A.G.

1. FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS


COLECTIVOS: copiado del derecho americano ya que alla esta fundado en
el valor del precedente, hay un fondo de acciones colectivas formuladas en
el país, alla revisan los antecedentes aquí se desarrollo eso y entonces este
es una función designada a la defensoría del pueblo, y tiene una dirección
que tiene este nombre se nutre de los aportes
El fondo tiene por objeto implementar programas para que la ciudadanía
conozco el valor de las acciones populares y de grupo además esta
legitimado para formular procesos además este debe pagar las expensas
que impliquen la practica de pruebas que no pueda desarrollar el
demandante. Funciona como una dependencia de la defensoria del pueblo.
2. ARCHIVO PARA EL REGISTRO DE DEMANDA Y SENTENCIAS PARA
ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO: consiste en que cuando un juez
admite una demanda de acción popular o de grupo de oficio en el mismo
auto admisorio o en la sentencia debe ordenar que se allegue copia al
fondo nacional.
3. REGISTRÓ PUBLICO DE PERITOS QUE ACTUAN EN PROCESOS DE
ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO: DENTRO DE LOS 6 MESES
SIGUIENTES EN FEBRERO EL CONSEJO IBA A CREAR UN GRUPO DE
PERITOS que no fueran los mismos que los de los juzgados entonces la
idea era que se inscribieran los peritos que quisieran tener la licencia para
actuar en acciones populares y de grupo es decir que buscaban peritos
especiales, el registro publico de estos peritos debio haber sigo instalada el
6 de febrero de 1999 pero no existe este registro publico lo que quiere decir
que acuden a peritos privados.

PROCESOS DE ACCIONES POPULARES ES UNA ACCION QUE TIENE TODA


PERSONA DE LA COMUNIDAD LO QUE INCLUYE A PERSONAS NATURALES,
PERSONAS JURIDICAS, SERVIDORES PUBLICOS QUE FORMULAN UNA
DEMANDA PARA PEDIR LA PROTECCION DE DERECHO COLECTIVOS.

HAY:

ACCION POPULAR PREVENTIVA AQUELLA QUE INICIA PARA QUE CESE


UNA AMENZA A UN INTERES O DERECHO COLECTIVO

ACCION POPULAR RESTITUTORIA: ya se causo el daño y buscan que se


reestablescan al estado anterior al momento en que se presento a violación,

La diferencia es practica la acción popular preventiva tiene tramite preferencial


respecto de los demás asuntos que conozca el juez salvo la tutela.

La acción popular busca prevenir un daño o que se restituya el daño o el bien que
a sufrido el daño por un interés o derecho colectivo.

Una cosa es el interés o derecho subjetivo que tiene una persona para defenderlo,
es colectivo no hay definición de lo que debe entenderse pero el articulo 4 de la
ley 472 del 98 se hace un listado no taxativo de lo que son los intereses colectivo.

Interés y derecho colectivo aquel que le pertenece a toda la comunidad y que por
ello no puede pertenecerle en particular a nadie por ello lo ejerce cualquier
persona de la comunidad.

TRAMITE DEL PROCESO.


COMPETENCIA: la acción popular es para proteger aquel derecho colectivo o
interés que es amenazado por la acción u omisión de un particular o entidad
publica. CUANDO ES CONTRA ENTIDAD PUBLICO EL COMPETENTE ES EL
JUEZ ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA Y EN SEGUNDA EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO LA REVISION PROCEDE CONTRA UN
TRIBUNAL ADMINITRATIVO.

Cuando es contra particular es contra el juez civil del circuito.

EN LA PRACTICA LA DEMANDA LA FORMULAN CONTRA EL PARTICULAR Y


LA NACION CUANDO ES CONTRA AMBOS EL FACTOR SUBJETIVO
ARRASTRA.

LA DEMANDA QUE PRETENDA PROTEGER EL INTERES O DERECHO


COLECTIVO se puede formular en cualquier tiempo y sin necesidad de abogado.
Como es una acción constitucional y publica por ello la pueden formular sin
necesidad de abogado, la demanda es sencilla y no esta sujeta a la rigurosidad
del código general del proceso debe contener los hechos, el interés o derecho
vulnerado, las pruebas pero si la demanda es contra entidad pública de acuerdo al
CPACA ese demandante tiene que agotar un requisito de procedibilidad en que
antes de formular la demanda hay que hacerle un requerimiento a través de
derecho de petición para que esa entidad publica dentro de los 10 días siguientes
manifieste si esta protegiendo o no ese derecho colectivo. Después de ello se
presenta la acción popular salvo que haya un peligro para la vida no se exige la
audiencia de conciliación judicial.

Puede ocurrir que se conozca el presunto autor de la violación pero también


puede que no conozca asi que puede presentar la demanda sin necesidad de
personas determinadas.

El juez puede relevar al demandante de tener que cumplir el requisito de


procedibilidad si se va a demandar a un particular y solo particulares se requiere
de ese requisito de procedibilidad, cuando va a formular la demanda tiene que
llevar la prueba de que realizo el requerimiento.

Cuando el demandante conozca quien es el responsable de la conducta, entonces


la demanda la tiene que dirigir contra esa persona o entidad pública si la persona
no sabe quien este violando o vulnerando ese derecho colectivo. Si la persona no
sabe formula la demanda contra personas indeterminadas y se espera que en el
curso del proceso se sepa.

Puede ocurrir que no se establezca quien es el responsable y en ese caso el juez


debe dictar sentencia, entonces se presenta la demanda con esas características
sin necesidad de abogado, el juez admite la demanda y ordena la notificación del
demandado conocido y además se haga un aviso para que los miembros de la
comunidad estén enterados del proceso, el termino para contestar la demanda es
de 10 días y se puede contestar la demandante y darle un plazo al demandado
para que pida pruebas. Surtido el plazo el juez cita a la audiencia de pacto de
cumplimiento.

AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO: audiencia que convoca el juez con


el propósito de que las distintas partes y entidades del proceso se comprometan a
ejecutar diferentes conductas con el fin de proteger el derecho que esta vulnerado
o amenazado busca que se consiga que todas las partes se obliguen a cumplir
determinada conducta para que protejan el derecho. Se busca que las partes
hagan un pacto para que cese la amenaza de ese derecho colectivo o para que se
revoque lo que esta afectando ese derecho colectivo. La audiencia se realiza si
van las partes si no van las partes en el demandado no se genera un indicio en
contra de el, los demandados cuando son funcionarios públicos y no van lo
máximo que les imponen es una sanción de carácter económico.

El juez le concederá la palabra a aquellas personas que manifiesten opiniones


sugerencias o criticas frente al pacto de cumplimiento, es decir que el juez debió
elaborar una especie de proyecto para que las partes puedan intervenir en la
audiencia sobre ello, para que el juez tenga control de la audiencia, esta audiencia
a veces es voluminosa .

Puede suceder que se llegue al pacto de cumplimiento si hay acuerdo parcial


puede suceder que el juez logre un pacto de cumplimiento parcial y el juez sigue el
proceso por el objeto que no fue acordada, si no hay acuerdo el juez ordena fallida
la audiencia de pacto de cumplimiento.

SI NO HAY PACTO O ES PARCIAL VIENE EL PERIODO PROBATORIO QUE ES


POR 20 DIAS, se deben declarar y practicar las pruebas que el juez considere
adecuadas. El juez dentro de este periodo probatorio puede tener en cuenta las
estadísticas pues es un asunto de probabilidades, cuando al demandante le
resulta muy onerosa la práctica de la prueba entonces lo debe sufragar el fondo de
la defensa de los derechos colectivos. DESPUES DEL PERIODO PROBATORIO
VIENEN ALEGATOS Y LUEGO LA SENTENCIA QUE ES DE 2 SENTIDOS:
favorable al actor o desfavorable al actor popular.

 FAVORABLE AL ACTOR POPULAR.


1. Favorable al actor popular: el juez encontró probada la violación al derecho
colectivo y dirá que se declara que hubo violación al derecho colectivo.
2. Enseguida entonces le impone al demandado una obligación de hacer o no
hacer dependiendo de lo que se necesario.
3. Se le impone una condena a la parte demandada al pago de una
indemnización en favor de la entidad pública encargada de velar por el
derecho colectivo si no tiene un monto definido se hace una condena en
abstracto mediante el incidente subsiguiente, el consejo de estado dijo la
norma dice que la indemnización que se impone al demandado en favor de
la entidad encargada de velar por el derecho interesado, no se podrá
imponer esa sanción si el encargado fue el que permitió que vulneraran el
derecho pero en la sentencia el dijo que se debe imponer la indemnización
para una empresa que cumpla funciones similares.
4. Se imponen medidas cautelares de embargo y secuestro para que cumplan
con la indemnización.
5. El juez debe nombrar el comité de ejecución del fallo esta integrado por el
juez, las partes, ministerio publico incluso entidades públicas
6. Ley 472 se le llamo incentivos antes se denominaba recompensa, como se
podían formular demandas contra los contratos estatales todos los
opositores las formulaban por la moralidad administrativo pero en este caso
tenía derecho al 15% en cuanto a los contratos estatales. Entonces ello
contribuyó a que hubieran muchas demandas. La corte constitución en el
año 2010 se dicto una sentencia en la que dijo que no habrían incentivos y
ello se disminuyó sustancialmente la formulación de demandas.
7. La sentencia esta sujeta al recurso de apelación y revisión pero no de
casación.
 DESFAVORABLE PARA EL ACTOR PUPOLAR: se abstiene de imponerle
condena en costas al demandado a menos de que haya temeridad o mala
fe. El actor goza del beneficio de litigar sin que lo condenen a costas.

LA SENTENCIA HACE TRANSITO A COSA JUZGADA, sin embargo la corte


constitucional dijo que si la sentencia es desfavorable y aparecen nuevos
hechos y pruebas se puede volver a formular la demanda.

Cuando la sentencia la dicta un tribunal contencioso administrativo, puede


someterse a revisión eventual ante el consejo de estado, si el consejo de
estado la selecciona para revisión judicial, el consejo no tiene limite puede
hacerla mas gravosa o no. La sentencia debe cumplirse mientras se adelanta
el trámite de la revisión eventual.

INTERVENCION EN LA ACCION POPULAR: quien pretenda coadyuvar al


demandado tiene que demostrar que el interés económico puede resultarle
afectado.
MEDIDAS CAUTELARES: durante el curso del proceso las medidas cautelares
tienen 2 artículos 18 y 25 lo importante es que están autorizadas las medidas
cautelares innominadas.

ACCION DE GRUPO

ART 87 CONSTITUCION, la acción de grupo es la que tienen un número plural de


personas que sufrido un daño de unos hechos y de unas causas, la diferencia es
que la acción popular es para toda la comunidad mientras que la acción de grupo
es solo para quienes han sufrido el daño. Antes se llamaba acción de clases:

REQUISITOS:

- NUMERO PLURAL DE PERSONAS EN LAS QUE TODAS SUFRIERON UN


DAÑO Y ESTO ES SOBRE LOS MISMOS HECHOS Y LAS MIMAS
CAUSAS, que hayan elementos uniformes de la responsabilidad aquellas
personas que integren un grupo tiene que integrar una fuente de
responsabilidad.

La acción de grupo si es una acción resarcitoria, esta concedida para que los
consumidores pidan la reparación de los daños sufridos.

No siempre que se formule la demanda el grupo tiene que invocar la afectación


a un derecho colectivo, si proviene de una afectación a un derecho colectivo
también puede formularse. La demanda se presenta por conducto de abogado
titulado. La competencia es juez civil del circuito si es formulada contra un
particular, si es formulada contra una entidad publica es ante un tribunal
administrativo.

Se ordena que se hagan un aviso para que se le informe a todos los miembros
del grupo de ese aviso.

Se le debe dar la seguridad al juez de que el grupo estará integrado mínimo por
20 personas. El juez señala unos criterios para que se conforme el grupo. Por
eso se hace el aviso para que todos los miembros del grupo se enteren y
vengan al proceso. El grupo tiene que estar integrado antes de que se
constituya el daño ello fue una interpretación de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo que fue errada contra ello se formulo una demanda ante la corte
constitucional, en la cual declaro inexequible así que suprimió una norma.

Se integra el grupo, se hace el aviso, viene el periodo probatorio en el que el


juez tiene que tener en cuenta el interés de establecer los miembros del grupo y
además establecer el monto de la indemnización colectiva que se va a dictar en
la respectiva sentencia. Después del periodo probatorio vienen los alegatos y
luego la sentencia la cual puede ser favorable o desfavorable.

- Desfavorable absuelve al demandado


- Favorable el juez declara la responsabilidad del demandado o demandados
y los declara responsables de los daños y luego el juez impone una
indemnización colectiva a cargo del demandado que representa la suma
ponderada de todos los daños sufridos por los miembros del grupo.

Una acción de grupo tiene ventajas: pues genera ventajas para todos los
miembros del grupo así la demanda la interponga uno solo por ministerio de la ley
el que demanda tiene la representación de todas las demás.

DESVENTAJAS: aquel que demande provoca que todas acudan a un solo


proceso y unas mismas pruebas y un solo proceso y una sola sentencia. La
desventaja es que la indemnización no representara el daño sufrido por todos si
no una suma ponderada.

La suma de dinero se le entrega a la defensoría del pueblo para que entregue esa
suma ponderada y se incluyen los requisitos y exigencias para que las personas
puedan reclamar el pago es decir tienen que acreditar lo que el juez determine. Se
PUBLICA LA SENTENCIA A UN MEDIO MASIVO QUE CONSIDERE IDONEO. La
sentencia tiene efectos para todos incluidos los que no estaban en el proceso.

EXCLUSION EN EL GRUPO: manifestación que conduce a que determinadas


personas se excluyan del grupo de modo que la sentencia no los cobije hay 2
formas de exclusión UNA es durante el proceso vencido el termino para contestar
la demanda y la persona pasa un memorial pidiendo que la excluyan del grupo y la
sentencia no tiene efectos contra el, SEGUNDA durante los 20 días siguientes a la
sentencia puede pedir que señale que esa sentencia no tiene efectos sobre él, esa
petición es con medios de pruebas. Si estando en curso una acción de grupo y
aun no se a decidido y un miembro del grupo presenta una acción individual esa
persona queda excluido, aunque también dice que la persona que formulo una
acción individual puede adherirse a la acción de grupo.

INCLUSION EN EL GRUPO Todos los miembros del grupo hacen parte del
proceso, pero solo pueden intervenir quienes se hacen participes antes de la
práctica de pruebas. Pueden también incluirse después de la sentencia cuando
vayan a reclamar ante la defensoría del pueblo esto tiene que ser durante los 20
días siguientes.

CUANDO LA SENTENCIA SE PROFIERA POR EL TRIBUNAL LA SENTENCIA


ES SUCEPTIBLE DE CASACION. TAMBIEN EXISTE EL MECANISMO DE
REVISION DE LA SENTENCIA CUANDO LA SENTENCIA LA PROFIERA EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.

TIENE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS Y


ADEMAS LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS.

LEY 472 DEL 98.

ACCION DE CUMPLIMIENTO:

Es la que tiene toda persona para acudir a los jueces Mediante ella toda persona a
quien afecte el incumplimiento de una norma con fuerza de ley (leyes, decretos
extraordinarios, decretos legislativos)  o acto administrativo puede reclamar ante la
autoridad judicial su cumplimiento.

La ley 388, regula una forma de acción de cumplimiento cuando se trata de


formular una demanda para que una autoridad cumpla una ley relacionado con
ordenamiento territorial con aspectos relacionados con reglamentación urbana.

Es una acción pública que la puede ejercer cualquier persona, se puede ejecutar
con o sin abogado, para formular esta demanda la ley prevé que se haga un
requerimiento previo contra la entidad diciéndole que cumpla, es un requisito de
procedibilidad para que dentro de los 10 días siguientes la entidad conteste
diciendo que va a cumplir o porque no a cumplido. Sin embargo no se tiene que
adelantar el procedimiento cuando resulte perjudicial para el o para los suyos.

La demanda la presenta cualquier persona que tiene que decir cual es la ley que
esta siendo incumplida respecto del espacio público. el juez admite la demanda,
se notifica, el juez dicta la sentencia de la disposición incumplida y se pide que
cumpla el juez da un plazo para que cumpla o de que no procede la acción de
cumplimiento.

LA LEY 388 no es propia de la acción de cumplimiento, la sentencia que le ponga


fin al proceso no es susceptible de ser modificada del mismo juez por eso no
existe reposición de la sentencia pero acá se dijo que se podía interponer el
recurso de reposición y apelación demuestra la inexactitud de esta acción además
de esto que no haya notificación, ni periodo probatorio.

LA LEY 393 ESTATUTO DE LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, esta acción


PROCEDE contra Cualquier autoridad que puede ser administrativa o
jurisdiccional, y contra un particular que ejerza acciones administrativas también
se formula la demanda para que se cumpla una ley entonces, la pregunta es qué
se entiende por ley se entiende en sentido formal que es la emanada del congreso
y también al ley en sentido material que emana del ejecutivo que es por ejemplo
un acto.

La demanda la puede formular cualquier persona inclusive entidades de orden


administrativo o civil es decir públicas o privadas también el procurador el defensor
del pueblo también está sujeto al requisito de procedibilidad del requerimiento, es
decir que hay que reclamarle por el incumplimiento de la ley, si no contesta se dice
que está en reticencia y es un indicio, si contesta de todos modos puede formular
la demanda.

ESTE ES UN PROCESO SU GENERIS.

Se presenta la demanda con o sin abogado, si se mira el artículo 7 de la ley 393 el


artículo se llama caducidad, pero en realidad es de los casos de improcedencia y
procedencia además habla de casos de improcedencia de la acción de
cumplimiento que se relacionan con los del ART 21.

ART 7 CASOS DE IMPROCEDENCIA:

- No se puede iniciar una acción de cumplimiento si el hecho que se está


demandando ya se agotó a menos de una ley que imponga la sucesión de
actos.
- Cuando se trata de leyes que son de un acto único, pueden darse en
diferentes lugares así que puede pasar que sea improcedente donde ya se
cumplió pero procedente donde no se a cumplido. NO PROCEDE LA
ACCION DE CUMPLIMIENTO CUANDO EL ACTO SE CUMPLIO Y
CUANDO SE CUMPLE EN DIFERENTES LUGARES PROCEDE LA
ACCION EN LOS LUGARES EN QUE NO SE A CUMPLIDO.
- No procede cuando se puede proteger por acción de tutela.
- Improcedente Cuando para cumplir la acción de cumplimiento hay que hacer
gastos o erogaciones, esto evitando el impacto fiscal. No se debe interpretar
de manera literal. Se cree que esto aplica en realidad cuando implique un
desorden presupuestal.

PRESENTADA LA DEMANDA, SE ADMITE, SE NOTIFICA se dan 3 días para


que la entidad pública se manifieste, no existe un periodo probatorio pero el juez
puede decretarlo para pedir información y finalmente viene la sentencia si la
sentencia deniega el cumplimiento se dice que no prospero la misma, si la
sentencia decreta el cumplimiento, el funcionario debe cumplir dentro del término
dado en sentencia. Si no cumple se da el TRAMITE DE UN INCIDENTE POR
DESACATO.
TRANSITO DE LEGISLACION EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS

El tránsito de legislación hace referencia a como se aplica el código general del


proceso a los procesos que estaban en curso, es relevante este cambio porque se
cambió de proceso escrito a oral.

La idea es que los asuntos que estaban en curso se conviertan en un proceso


oral. El gobierno dijo que no aprobaban que se aplicaban a los asuntos en curso,
entonces crearon un sistema que permita que los asuntos que están en curso con
el tiempo se pudieran convertir en el proceso oral.

Tránsito de legislación eventos Abreviado, ordinario, verbales de menor y mayor


cuantía otro cuando son procesos verbales sumario otro para procesos ejecutivos.
Es decir el código en 2 articulo 624 y 625 definió las reglas para el transito de
legislación el 624 repitió el ART 40 LEY 153 DE 87 en el 624 se hizo una reforma
breve cuando se cambia la competencia de un juez por cambio de una ley el juez
no pierde competencia a menos que desaparezca la autoridad. ESTABLECE 2
PRINCIPIOS UNO LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY PROCESAL
expedido el código las normas previstas se deben aplicar inmediatamente Y DOS
LA ULTRATIVIDAD: que la ley derogada siga teniendo vigencia en los casos en
que se ha:

 interpuesto un recurso antes de la nueva ley,


 cuando empiece a correr un termino,
 cuando se hubiera iniciado la práctica de una audiencia o diligencia,
 se hubiere promovido un incidente
 sucediera la práctica de una prueba en ese evento se aplica la norma
anterior aunque haya perdido vigencia.

EN EL CODIGO NO BASTO EL ARTICULO SINO SE NECESITO DE OTRO


PUES EL ART 625 ESTABLECE EL CRITERIO DE QUE UN PROCESO
ORDINARIO ERA IGUAL A UNO VERBAL en la Litis contestatio un ordinario era
igual a uno verbal se presenta la demanda, se admite, se notificaba el termino de
traslado era de 20 dias venían las conductas luego la audiencia del art 101 y el
proceso verbal tiene el mismo pero al convocar a la audiencia inicial viene el
periodo probatorio, alegatos y luego sentencia en un proceso verbal después de la
audiencia inicial viene la de instrucción y juzgamiento la idea es que al proceso en
curso se le apliquen los criterios y deje de ser ordinario y se traslade.
Admitida la demanda se produce la vigencia del código general del proceso
entonces la norma dice que como el proceso esta en curso y se sorprende con el
códigoGP, el proceso ordinario se vuelve verbal cuando llega a la audiencia del art
101 pasa a la audiencia inicial el proceso sigue como un proceso verbal del código
general del proceso. EL ART 625 DICE que a pesar de que hay que esperar una
etapa para convertirse al nuevo proceso no obstante mientras se llega a la etapa
las cosas que se suscitan antes hay que aplicar el código general del proceso así
que dice que esto genera confusión, porque la norma dice que como viene como
proceso ordinario y le cambiaron de legislación hay que esperar a llegar a la etapa
para que se convierta en verbal pero mientras llega a esa etapa las cosas que
procesalmente tengan que sucederse se van a someter al código general del
proceso salvo si hay un recurso, si hay un incidente, si hay un termino, una
notificación etc. Se practican con la norma que se han ordenado y terminado el
incidente, recurso, termino etc se aplica el código general del proceso.

EJEMPLO:

- se tiene un ordinario en el que se admitió la demanda en diciembre del año


pasado y el 1 de enero se cambia al CGP se hace la notificación y viene el
termino y entonces el demandado se notifica y el demandado va a llamar en
garantía, ese llamamiento se somete a las del código general del proceso, lo
que quiere decir que la suspensión impropia no es por 90 días sino por 6
meses y si hay que interponer un recurso se surte por el código general del
proceso entonces el juez convoca a la audiencia inicial y el proceso ordinario
desaparece y rige el código general del proceso.
- El proceso ordinario ya estaba en periodo probatorio y surge la vigencia del
CGP esas pruebas se terminan de practicar con el CPC y una vez que se
terminan de practicar y llegan los alegatos el juez convoca a una audiencia
de juzgamiento y convoca a la audiencia para que las partes aleguen lo que
suceda cualquier recurso o situación es con el CGP.
- Cuando estaba en despacho para que se profiriera sentencia y entra a regir
el CGP entonces en este evento se deja que se termine el proceso con el
CPC proferida la sentencia empieza a regir el CGP los recurso, la diligencia
de entrega, etc.

EL PROCESO TIENE aplicación inmediata pero si están en curso recursos etc se


inician con el código viejo y se termina con el código nuevo, los procesos
ordinarios o abreviados se tramitan hasta cierta instancia por el CPC y luego pasa
al CGP.

PROCESOS DECLARATIVOS ESPECIALES: son

- LOS VERBALES
- VERBALES SUMARIOS
- LOS PROCESOS DECLARATIVOS ESPECIALES: divisorio, deslinde y
amojonamiento, expropiación y monitorio.

EXPROPIACION:

La demanda la presenta una entidad pública normalmente aunque también puede


presentarla un particular en un contrato de concesión.

Cuando se va a presentar la demanda

La expropiación es respecto de bienes muebles como inmuebles, existe la


posibilidad que se expropio los derechos de autor de una obra inédita cuando es
una obra de interés social del estado, cuando ese bien esta comprometido en un
pleito, la demanda se presenta también contra el tenedor del bien.

La demanda se debe acompañar de los siguientes requisitos, hay que


acompañarlo de la resolución del ente administrativo, la cual tiene que estar
ejecutoriada.

1. Avaluó del bien que se va a expropiar esta demanda debe estar


acompañada de este dictamen pericial.
2. Hay que acompañarlo también del folio de matrícula inmobiliaria
3. El juez debe ordenar siempre la inscripción de la demanda sin necesidad de
petición de parte
4. Hay un mecanismo de notificación diferente cuando no se puede notificar
rápidamente el auto admisorio de la demanda se pone un aviso en el
inmueble, no se pueden formular excepciones previas ni de merito al
demandado, si el juez encuentra alguna falla el, la debe subsanar, la
persona puede presentar una demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho contra el acto administrativo pues el demandado tuvo la posibilidad
de demandar la resolución en un proceso contencioso administrativo, el
tuvo esa oportunidad en el otro proceso, no se podrá dictar sentencia en
este proceso declarativo hasta que no sea resuelto primero el contencioso
administrativo.
5. Se convoca a audiencia donde entra en contradicción del dictamen pericial,
surtida esta fase, el juez dicta sentencia en esta misma audiencia.
6. EN ESTA SENTENCIA, si no dictamina la expropiación la sentencia es
apelable en el efecto….., si la decreto también es susceptible de apelación
en el defecto devolutivo, es decir se cumple la sentencia mientras se
presenta el efecto devolutivo. El juez fija el monto de la indemnización por
la expropiación de la entidad publica.
7. Dentro de los 20 dias siguientes a la ejecutoria la entidad publica debe
consignar lo que se señalo como monto de la respectiva indemnización,
fijada en la sentencia si no consigna el juez libra un mandamiento ejecutivo
ordenando a la entidad pública a pagar. Se libra un mandamiento ejecutivo
en un proceso ejecutivo en el cual se pueden adelantar medidas de
embargo y secuestro contra la entidad publica.
8. Cuando se consigno dentro de los 20 dias se procede a la entrega del bien
de la entidad publica y puede ocurrir que se presente una oposición dentro
de los 10 dias siguientes ante el juzgado para que cuando se presente la
oposición se tramita un incidente que determine cual es el derecho del
tercero, si el tercero demuestra que tiene el derecho por 25 millones de
peso no quiere decir que la entidad tenga que volver a consignar sino que
de la suma consignada se debe pagar a a ese tercero, el tercero al
interponer la oposición no causa que se detenga el proceso, el sigue normal
se adelanta el embargo y se registra la sentencia para que le sirva de titulo
a la entidad publica después del registro si viene el pago al demandado o a
los interesados.
Al demandado se le debe pagar al final de proceso.
La demanda se sujeta a la Condición resolutoria para que se page el precio
en ese evento el juez no le puede entregar el dinero al demandado con la
condición de que si se cumple la condición resolutoria …….

MEDIDA CAUTELAR DEL PROCESO DE EXPROPIACION medida cautelar de


entrega anticipada del bien, como el nombre lo sugiere se puede pedir en
cualquier momento de la demanda siempre y cuando consigne el valor del
dictamen pericial que acompaño con la demanda, ello significa que se entrega
anticipadamente el bien y si después resulta que el valor del bien es superior al del
dictamen superior la entidad pública deberá consignar el saldo.

Cuando se pide la entrega anticipada del bien y la entidad publica consigna el


dinero y no presenta una oposición por la persona que habita el bien, si la persona
vive allí y requiere dinero para irse a otro lado entonces el juez ante esta
circunstancia ordena la entrega anticipada pero que además a esa persona que
habita allí se le pague ese dinero.

Cuando el particular esta sujeto a controvertir ese valor, se a dado un criterio para
que se puedan evaluar daños y perjuicios que no están incluidos en el peritazgo
que se entrego con la demanda, se dice que hay un lucro cesante respecto de
bienes muebles que se dedican a actividades productivas, entonces se destinan
los ingresos futuros por el termino de 6 meses.
Puede ocurrir que la entidad publica reciba el bien pero que en segunda instancia
se revoque entonces el juez ordena a la entidad publica que restituya si es posible
la entidad restituirá pero si se han causado perjuicios el particular debe promover
un incidente para que se concreten los perjuicios. La entidad publica debe
proceder a que se paguen daños y perjuicios.

PROCESO DE EXPROPIACION QUE DEBE ADELANTAR EL INCODER PARA


LOS FINES DE EXPROPIAR BIENES QUE ESTEN INVOLUCRADOS EN
REFORMA AGRARIA. Este proceso se ventila ante la jurisdicción contencioso
administrativa y se tiene un término de dos meses. La ventaja de esto es que
como el proceso se aldeanos contra un juez administrativo el demandó no sólo
leude cuestionar el dictamen pericial sino que leude controvertir el acto
administrativo de la administración. Aquí no se presenta la oportunidad de que
haya prejudicialidad. No se ha visto ningún proceso de este tipo.

PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.

Es un proceso de servidumbre pues es una manifestación de servidumbre tiene


por objeto que se dividan dos predios que son contiguos, en este proceso se
busca que el propietario de un predio formule la demanda contra otro propietario
contiguo, juez municipal del circuito del lugar donde se encuentre el bien, este
proceso se presenta….. y hay que acompañarlo de un dictamen pericial que de
cuenta de que la línea divisoria posible que el juez debe trazar además de los
títulos que acreditan la forma como el demandante adquirió ese bien, son
importantes estos títulos porque registran la división antigua aunque esto se puede
entregar hasta la diligencia de deslinde, se presenta la demanda se notifica al
demandado hay un termino de 10 días para que el demando formule sus
observaciones. La fase termina donde el juez señala fecha y hora de la diligencia
de deslinde esta es una especie de inspección judicial, en esta diligencia le juez
identifica los predios hasta aca se puede aportar los títulos, el juez puede decretar
que no son colindantes en este caso interpone recurso, o puede concluir que si
son colindantes.

Si son colindantes el juez traza la linea divisorio, no puede el juez prescindir de


trazar la linea divisoria puede ocurrir que las partes estan de acuerdo o que una
esta de acuerdo o que ninguna esta de acuerdo.

- Ambas de acuerdo: se ordena que la sentencia se inscriba, se entregan las


mejoras.
- Si hay oposición parcial el juez hace un trazo de línea divisoria esta debe
concretarse dentro de los 10 días siguientes esto se concreta mediante una
demanda ante el mismo juez, esta demanda se da mediante un proceso
verbal, el juez recibe la demanda la admite y la notifica.
COMPLETAR CLASE VIERNES

PROCESOS DIVISORIOS:

La finalidad es ponerle fin a la comunidad, la competencia es el juez civil municipal


o del circuito dependiendo de la cuantia y del lugar donde se encuentre el bien.

Es importante saber si es un bien sujeto a registro o no, pues si esta sujeto a


registro debe estar acompañado del registro de matricula inmobiliario se debe
acreditar que el bien es de las personas que estan en el proceso se debe
acompañar de un dictamen pericial, en el que versa el avaluó del bien y además la
forma en que se podría dividir el bien, se debe incluir el valor de las mejoras, se
oporta el folio de matricula inmobiliaria el dictamen pericial, se presenta la
demanda,

PETICION: darle fin a la comunidad, es secundario el limite de la división o


porcentaje que pide de la división, puede suceder que el juez autorice la venta o la
división dependiendo si jurídicamente y económicamente es posible. Lo que se
busca es ponerle fina ala comunidad sin importar el mecanismo es decir si es
división o la venta.

Este proceso tiene la posibilidad de que si una de las partes no es capaz, con la
demanda puede solicitar licencia previa par poder comparecer al juicio, el juez
puede otorgar el poder para acudir al proceso.

SE PRESENTA LA DEMANDA ES ADMITIDA Y EN EL MISMO AUTO


ADMISORIO ORDENA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA. Las partes son todo
aquel que sea comunero, admitida la demanda se notifica el auto admisorio de la
demanda el demandado tiene 10 dias para que formule excepciones previas por
ejemplo: que el bien esta sujeto a un pacto de división. La ley desconfía de las
comunidades por eso se dice que los pactos de división no pueden ser superiores
a 5 años. Si las excepciones no prosperan o no las interpone el demandado
puede pedir un dictamen pericial que controvierta el dictamen pericial o puede
pedir audiencia para controvertir al perito. Y el JUES DECIDE SI DECRETA LA
DIVISION O LA VENTA, si no se controvierte al perito se hace una audiencia para
que el juez decrete la división o la venta de todas maneras.

Se fija un monto del avaluó, en l audiencia y en la misma decreta la división o la


venta sin que este obligado a decretar la división pues el decreta lo que considere
como la venta esta es una forma de ponerle fin a la división.
SI EL JUEZ DECRETO LA DIVISION: entonces el dicta sentencia aprobando la
división que se haya definido de acuerdo con los dictámenes periciales.

SI DECRETA LA VENTA: es por el valor del avaluó definido en la controversia o


definido por el dictamen pericial esta venta se hace en publica subasta. En la
primera postura la base mínima es del 100%.

DERECHO DE COMPRA: es una figura en la que el demandante cuando a pedido


la venta del bien los comuneros demandados pueden pedirle al juez que en vez de
que el bien salga en publica subasta, ellos pueden comprar ese derecho pues
ellos quieren adquirir el derecho del demandante pero ese derecho de compra
solo lo pueden ejercer los demandados cuando el demandante pidió la venta. El
derecho de compra se ejerce y los demandados deben consignar ese valor, el
valor que el juez diga y se les adjudica el derecho de compra, la comunidad no
desaparece cuando los demandados entre todos deciden comprar el derecho. Si
no consignan se les impone una sanción del 20% y sale el bien a subasta en ese
remate puede intervenir cualquier comunero y se le descuenta el valor del que el
es participe.

Cuando son varios los que ejercieron el derecho de compra, y uno de ellos no
consigna entonces los demás pueden consignar dentro de 5 días lo que la parte
no consigno, si ellos consignan entonces terminan en comunidad con la parte que
no pago pero se les incremente su patrimonio mayormente al que no consigno. Si
una de las partes no pago y los otros decidieron pagar su parte pero no lo que la
otra parte no pago entonces ese derecho de compra fracasa.

Las mejoras que alegue el demandante, tendrán que pagarse por las otras partes
si no se pagan el puede decidir no entregar el bien hasta que sean pagadas.

PROCESO MONITORIO.

Es un proceso declarativo no un proceso de ejecución aun cuando se parezca


porque el proceso monitorio lo que busca es que el acreedor de una obligacion
exigible, dineraria y de mínima cuantía que provenga de una relacion contractual
sea pagada.

REQUISITOS:

1. Que el demandante sea un acreedor que provenga de una relación


contractual
2. Obligación determinada y exigible
3. el cumplimiento de la obligación no esté sujeta a una condición a cargo del
demandante.
4. Que se trate de una obligación dineraria
5. Que sea de mínima cuantía

COMPLETAR CLASE DE 29 DE MARZO.

CLASE DE 1 DE ABRIL.

Decreto 1818/98 esto lo que hizo fue compendiar toda la normatividad, donde se señala y
recoge las normas anteriores sobre arbitramento,
En la ley 546/99 que tenían que ver con el crédito de vivienda, tenia la posibilidad de
iniciar procesos ejecutivos arbitrales, que tuvieran que ver con la ejecución de créditos de
vivienda, fue declarada inexequible, porque no se llegaba por una de las partes de forma
voluntaria sino que se llegaba de manera forzada y no cumplía una de las características
en las que se llegaba al proceso arbitral.
Después de la ley del 99 estaba la ley 1248/08 que creo la figura de las S.A.S y después de
mucha providencia, se dice que por via de la constitucionalidad, fue enriqueciendo la
jurisprodencia en el tema arbitral, que son de Corte constitucional y del consejo de
estado, en temas o laudos que tienen que ver en temas de contratación estatal.
En la ley 1563/2012 que es el estatuto arbitral se legisla el tema.
En la ley 1742/2013 legisla los temas de infraestructura en laudos arbitrales.
CONCEPTO DE ARBITRAJE Y DIFERENCIA CON OTRAS INSTITUCIONES.
ARBITRAJE VS TRANSACCIÓN Y
Es un medio alternativo de solución de conflictos, donde la forma ordinaria es acudiendo a
los jueces del estado, para que un proceso se solucione una controversia, pero en paralelo
a esto se crearon los medios alternativos de solución de conflictos, que es la conciliación la
mediación y transacción, para dar solución a conflictos sin acudir a los estrados judiciales
del estado.
Es un medio por el cual las partes plenamente capaces, que tienen una controversia que
tienen disposición del derecho en litigio, que prefieren ventilar el conflicto no ante los
jueces, sino ante los árbitros, como funcionarios administradores de justicia de manera
temporal.
La conciliación es un medio por el cual un conciliador, en presencia de las partes busca
advenirlas buscando fórmulas para controvertir o que lleguen a una negociación amigable
de un conflicto, donde lo que se busca es que con miras a prescindir de ese litigio se
solucione el conflicto,
Las propuestas de conciliación no son obligatorias para las partes, por lo cual, a el acuden
las partes e intenta de adherirlas a partir de fórmulas, donde las partes las pueden acoger
o no acoger, si las acogen las aplican y les da validez, pero si no las acogen no los puede
obligar a estas
La mediación es otro medio alternativo, que consiste en que las partes que tienen una
controversia plenamente capaces, de disponer del derecho en litigio, acuden al mediador,
donde este determina una fórmula contractual para las partes, en el que esta fórmula
solucione el conflicto para las partes, teniendo carácter obligatorio, donde la diferencia
entre el arbitraje es un proceso, la mediación no, la providencia que dicta el arbitro es un
laudo.
La transacción se da de dos formas: 1. Como contrato 2. Como forma anormal de
terminación del proceso.
La solución proviene de las partes en la que las dos renuncian a derechos o prerrogativas,
que da origen a una forma anormal de terminación del proceso.
Conflicto es el marco de la controversia de las partes.
Proceso es el mecanismo que utilizan las partes para solucionar el conflicto.
Naturaleza jurídica del arbitraje.
Cuando hablamos de esto se hace referencia o relación al arbitraje jurídicamente, donde
ahí se puede decir que hay 3 formas de aproximarse al concepto de su naturaleza jurídica,
donde este es un contrato, y un contrato de mandato, otra es que es un acto
jurisdiccional, lo otro que es un acto complejo, siendo estas las tres tendencias.
Los que piensan que es un contrato dicen que cuando los árbitros reciben la jurisdicción,
en virtud de que las partes le designan en un mandato de administrar justicia para las
partes, pero lo hacen intuidos por las tesis neoliberalistas.
El arbitro no ejerce una función publica, no una función particular, donde este tiene la
facultad de solucionar un conflicto de dos partes investido de una transicional función
asignada por la ley.
La corte constitucional cuando se ocupo de la exequibilidad del decreto 1651 que se
asigno de las funciones de facultades transitorias, la corte constitucional dice que es un
proceso jurisdiccional donde expiden actos que se denominan laudos que tienen las
características de la sentencia.
Hay otra posición que dicen que son las partes las que habilitan a los árbitros para
solucionar controversia y que esto se basa en virtud de una manifestación de la voluntad
de las partes.
CONCEPTO DE ARBITRO Y SECRETARIO.
ARBITRO: es un juez en que este está expuesto a ser juzgado patrimonialmente,
disciplinariamente y penalmente, en virtud de que ejerce función jurisdiccional. Para ser
arbitro se necesitan unas calidades en las que vaya a actuar el árbitro. Las partes en el
pacto arbitral pueden imponer condiciones para que un particular sea un arbitro, donde
pueden señalar unas características especiales del sujeto.
SECRETARIO: en los arbitrajes es de obligatoria asignación, donde este tambipen ejerce
una función pública transitoria, que se hace sujeto de responsabilidad civil penal y
patrimonial, después de la ley 1563 y la … en naturaleza estatal tiene una limitante, la
1563 establece que una persona no puede ser arbitro o secretario en más de 5 tribunales,
donde se solucione arbitrales, donde lo que se busca es que no sean los mismos árbitros
que se involucren en los actos de contratación estatal. Esta disposición fue restringida
para los tribunales arbitrales de infraestructura, en ese evento la limitante no son 5 sino 3
donde no puede ser arbitro en mas de 3 procesos de infraestructura.
PACTO ARBITRAL.
Es un negocio jurídico en virtud del cual las partes plenamente capaces siendo particulares
o entidades públicas, buscan la solución de un conflicto no someterla a la decisión de los
jueces sino a la solución de los árbitros. Se da de 3 maneras:
1. Clausula compromisoria: como su nombre lo dice es la estipulación de un contrato
en la que las partes acuerdan que si hay una diferencia en que la solución se dé
ante los árbitros al momento de existir un conflicto, puede estar expresa en el
contrato o no, pero que este en un documento separado para que cuando esa
cláusula compromisoria, se deja plenamente claro donde se hace referencia a este
contrato, y que por lo tanto se hace referencia a esto, que tiene la característica en
que las partes la incluyen o no en un contrato, teniendo como característica que
las partes aún no tiene conflicto, previendo la posible existencia. Tiene la
característica de ser autónoma del contrato al que se refiere, donde en estos
eventos está inmerso el principio de habilitación, donde solo pueden hacer sino lo
que las partes le permiten fallar. El principio de autonomía consiste en que el
contrato y la cláusula compromisoria son dos negocios distintos, por lo que al
momento en que se declare nulo e inoponible el contrato, no surte efectos en
virtud de la cláusula compromisoria, porque tiene un carácter de autonomía. Debe
constar en cualquier documento en que las partes señalen que se someten a la
solución de los árbitros.
2. Compromiso: es un medio de pacto arbitral en el que las partes ya teniendo un
conflicto, deciden someterlo a los jueces ordinarios o a los árbitros, o si ya se inició
el proceso por vía judicial, las partes deciden sacarlo para que sea solucionado por
medio de los árbitros. Ese documento del compromiso no debe tener
solemnidades distintas al nombre de las partes, determinación del conflicto y la
expresión de someterlo ante árbitros. Cuando un proceso ya se inició, no se puede
haber fallado en primera instancia, si ya se falló, ya no se puede llevar por parte de
los árbitros. Donde se saca el proceso de la justicia ordinaria para aplicarse los
pronunciamientos de los árbitros. Si los arbitros no pueden dirimir un conflicto, se
devuelve el conflicto, a los jueces ordinarios para que sea solucionado.
3. Pacto arbitral implícito: el pacto arbitral implícito es una figura tomada del derecho
internacional donde cuando una persona formule una demanda, o cuando el
demandado determine la existencia de pacto arbitral y que una de las partes
guarda silencio, entonces allí surge un pacto arbitral implícito. En virtud del ppio de
autonomía se señala que si existe un contrato en que una de las partes señalan
que se cede un contrato, esta cesión involucra la cláusula compromisoria, cuando
se cede un contrato con clausula compromisoria queda sometida a un proceso
arbitral sin haberse expresado la voluntad.
MATERIAS SUCEPTIBLES DE ARBITRAJE.
Ha habido una determinación de asuntos especiales con las características en las que
presenten en virtud de asuntos solo transigibles, en el tema de la contratación estatal,
no se podía llevar ante estrados arbitrales con los que pretendían que las
controversias pudieran ser las transigibles.
En la C- 014/ Se señaló que las controversias no transigibles pueden solucionarse por
medio de los árbitros según la ley 1285/09
Los centros de arbitraje están reglamentados en la ley 1563/12 que necesitan
auntorizacion ante el min de justicia donde hay una dependencia donde existen unos
centros administrativos de inspección y vigilancia sobre centros de arbitraje, la oficina
le puede quitar la autorización a los centros de arbitraje, donde los centros de
arbitraje están en la cámara de comercio

CENTROS DE ARBITRAJE: instituciones que organizan y administran el


arbitraje y lo relativo con la conciliación, fueron creados con la ley 23 de 1991.

Los centro de arbitraje son las instituciones que permiten que a través de ellas
se manejen lo relacionado con procesos de arbitraje para crearlo lo hacen
entidades publicas o entidades sin animo de lucro. Para ello tienen que cumplir
unos requisitos:

1. Elaborar un reglamente que contienen los requisitos para las personas que
quieran ser árbitros, un reglamento para quienes quieran ser secretarios
puedan ser secretarios, además la tarifa que cobraran los abogados, los
reglamentos a los que deberán someterse las partes, en ese reglamento
deberán incluirse normas procedimentales.

Los centro de arbitraje también están sometidos a la ley 1563 ellos deben recurrir
al ministerio de justicia para que en el centro expidan las resoluciones que
autorizan el funcionamiento del centro de arbitraje y esa oficia ejerce las funciones
de inspección y vigilancia.

Todos los sitios donde funcionan el centro de arbitraje tienen un reglamento.

Cuando se presenten controversias entre 2 centros de arbitraje sobre si tienen o


no competencia, ello lo resuelve el ministerio de justicia. Para poder ser árbitro
deben cumplirse los requisitos de la ley mas los que los centros de arbitraje exijan.

CLASES DE ARBITRAJE

Según la ley 1563 según el funcionamiento del tribunal pueden ser:

1. INSTITUCIONALES: es aquel que es administrado por un centro de


arbitraje. En los procesos en que interviene una institución pública siempre
debe ser institucional pero también podría vincularse al ad hoc.
Se sabe que arbitraje es institucional porque lo dice en el reglamento o si
guardan silencio también es institucional.
2. AD HOC: es ese tribunal que no funciona administrado por un centro de
arbitraje sino que de manera independiente. Es necesario que las partes
expresamente lo digan, las partes manifiestan expresamente que llevaran el
arbitraje ad hoc.

Hay otras formas de clasificar el arbitraje

1. En relación con su naturaleza jurídica.


- Estatal o publico: cuando una de las partes es una entidad pública o es
privado cuando ambas partes son sujetos privados. Cuando un arbitraje es
estatal o publico las partes no pueden modificar las reglas de procedimiento
de ese arbitraje, tampoco pueden las partes someterse a las reglas por un
centro de arbitraje.
- Particular: las partes pueden darse su propio reglamento o someterse al
reglamento de un centro de arbitraje.
2. En relación con la materia:
- En derecho: cuando quiera que las partes así lo hayan previsto en el pacto
arbitral o si han guardado silencio. Se requiere ser abogado mas las
características que las partes digan como por ejemplo que tenga una
especialidad para ser arbitro en derecho se requieren las mismas calidades
que para ser magistrados de un tribunal. El arbitraje en derecho lo deciden
de común acuerdo las partes y si no dicen nada también se entiende que el
arbitraje es en derecho
- Equidad o conciencia: en base de disposiciones de orden jurídico, es con
pruebas pero lo que varía es que la decisión es conforme a la íntima
convicción que tenga respecto del asunto sometido en el debate para este
no se requiere ser abogado cualquier persona puede ser árbitro en
conciencia. La característica es que no esté fundada en norma jurídica.
- Técnico: parece que fuera desaparecido pero tiene 2 referencias que
permiten concluir que no es aquel en que las partes tienen su diferencia en
un aspecto eminentemente técnico, un asegurado a asegurado a uno de sus
clientes en un siniestro cualquiera. El arbitro lo hace un técnico en la
materia, debe ser de la especialidad para resolver el dictamen. Es diferente
el dictamen técnico al dictamen pericial, el dictamen pericial no es obligatorio
para las partes, en cambio si se someten las diferencia en un arbitraje
técnico se dicta sentencia en base de el y es obligatorio.
3. En relación con la cuantía:
- Menor cuantía o Mayor cuantía, no existe el arbitraje de mínima cuantía.
Este arbitraje no altera el arbitraje institucional o ad hoc.
4. En relación con el número de los árbitros: es importa que los árbitros sean
impares.
- si son de mayor cuantía se necesitan 3 árbitros
- si es de mínima cuantía se necesita un árbitro único, si las partes
establecen que quieren 3 árbitros para este proceso se establecen a así.

ÁRBITRO Y SECRETARIO:

ARBITRO: funcionario público que responde penal y judicialmente

SECRETARIO: función pública de colaborador de justicia, el secretario se requiere


ser abogado y si es institucional se deben escoger de la lista del centro de
arbitraje.

- IMPEDIEMNTOS: por las mismas causales previstas en el código general


del proceso y cuando interviene el estado es en el CPACA.
- REACUSACIONES: cuando un árbitro a sido nombrado por un tercero y se
formula una reacusacion por alguna de las partes ese arbitro que a sido
reacusado se pronuncia si acepta o no si acepta queda marginado si no
acepta va a los otros árbitros si están todos los árbitros reacusados va al
juzgado del circuito o cuando es arbitro único también va al juez civil del
circuito.
Cuando es un árbitro nombrado de común acuerdo por las partes en
principio no puede ser reacusado a menos de que surja una circunstancia
sobreviniente.
Si el árbitro acepta la reacusacion debe retirarse cuando no fue elegido por
las partes.
Si el secretario no acepta la reacusacion va a los árbitros.
- DEBER DE INFORMACION

Los secretarios hacen cursos para integrar la lista De la lista de secretarios los
integran, el secretario no puede tener ninguna relación con los secretarios. El tramite
arbitral se inicia: Una norma dice que el PROCESO ARBITRAL SE INCIA CON LA
DEMANDA Y SOLO HAY PROCESO CUANDO SE NOTIFICA EL AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA EN ESTE CASO LO QUE SE INICIA EL TRAMITE LA DEMANDA
DEL PROCESO ARBITRAL SE PRESENTA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES
ante el tribunal que las partes pactaron si no lo pactaron lo pueden presentar ante
cualquier centro arbitral. Si en el lugar donde se va a presentar la solicitud no existe
centro de arbitraje se debe acudir al centro de arbitraje de la ciudad mas cercana.
Cuando haya conflicto de competencia entre arbitrajes (que uno dice que no le
pertenece y el otro también dice lo mismo) esto lo soluciona el ministerio de defensa.

LA DEMANDA Esto debe estar acompañado del pacto arbitral.

PACTO ARBITRAL IMPLICITO el principio de prueba que sustenta la existencia del


pacto arbitral. PRESENTADA LA DEMANDA ANTE EL DIRECTOS DEL CENTRO DE
ARBITRAJE, el director colabora en el avance del proceso en la instalación pero el no
tiene funciones jurisdiccionales SENTENCIA C 1038 DE 2002 mag. EDUARDO
MONTEALEGRE dijo que el director no ejerce funciones jurisdiccionales.

La demanda se presenta ante el director porque el designa los árbitros, los


árbitros se designan dependiendo de lo que haya dicho el pacto arbitral, el
puede haber dicho:

- Son las partes quienes la designan


- Lo designan un tercero
- Lo designa el centro de arbitraje.

Segundo lo que diga se comporta el director del centro de arbitraje, el director


reúne a las partes en una reunión para que designe al arbitro cuando ellas
establecieron que iban a designar el arbitro.

Si la designación le corresponde a un tercero, ellos dicen quién es el árbitro si


guardan silencio se acude al juez civil del circuito para que haga la designación,
para que el director puede designar los árbitros las partes deben estipularlo
expresamente, cuando el centro designa el árbitro siempre tiene que ser por
sorteo. Ellos convocan al sorteo.

Cuando el pacto arbitral no dice nada, el director convoca a las partes para que
nombren a los árbitros y si no lo hacen entonces se debe acudir al juez civil del
circuito para que el haga la designación.

Los árbitros que van a ser elegidos tiene que cumplir con las calidades que
determino las partes. En el pacto arbitral generalmente dice que será de común
acuerdo, en la práctica los dos abogados acuerdan un procedimiento.

Al designar los árbitros no puede ocurrir que los elijan mediante un cuerdo en el
que cada parte elige un árbitro y el tercero lo eligen entre los dos, se designan de
común acuerdo. CADA PARTE NO PUEDE DESIGNAR UN ÁRBITRO.

Designado el árbitro se comunica y el árbitro tiene 5 días para que acepte o no el


acuerdo si guarda silencio se entiende que no acepto, pero si el acepta
encontramos el DEBER DE INFORMACION en el que en la misma comunicación
en la que acepta debe cumplir el deber de información que consiste en que un
arbitro no puede actuar en mas de 5 arbitrales en procesos contra el estado y
además no puede actuar en mas de 3 si es de infraestructura, en el deber de
información debe informar a las partes si a tenían algún tipo de relación con
alguna de las partes y determinar que tipo de relaciones tuvo con alguno de las
partes y con el abogado de las partes pero además con la oficina del abogado,
dice todo el tipo de relaciones que tuvieron en los últimos 2 años.

Cuando el arbitro cumple con el deber de información, dentro de los 5 días


siguientes cualquiera de las partes puede hacer sus manifestaciones en las que
informen que lo que informo el arbitro afecta su independencia y autonomía.

Este deber de información no lo tiene el árbitro solo cuando acepta si no a lo largo


del proceso cuando sobrevenga un acto que tiene que informarle a las partes que
afecte su autonomía e independencia, si en el curso del proceso se establece que
el árbitro oculto información ese hecho por si solo se convierte en causa de
REAUCASACION.

En materia de los árbitros que interviene en procesos estatales valen las causales
del código disciplinario único, de las causa del cogido general del proceso y del
CPACA. Pero hay una causal adicional que cuando el árbitro omite revelar una
información ese hecho constituye causal de REACUSACION.

INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL: cuando ya aceptaron si un arbitro no


acepta se hace el mismo proceso para elegir el otro. Hasta este momento las
partes pueden modificar total o parcialmente el pacto arbitral.
La instalación es cuando el director hace entrega del expediente a los árbitros o al
árbitro asignado.

En la audiencia de instalación el director entrega el expediente a los árbitros, a


esta audiencia de instalación es posible que las partes vayan en esa audiencia
nombran entre ellos un presidente el arbitro el lo que tiene es una función
administrativa adicional pues maneja los honorarios que se paguen y además
nombran un secretario de las lista del centro de arbitraje y luego se pronuncian
sobre la demanda y lo que hacen es rechazarla la admiten o la inadmiten, en caso
de que se rechace la demanda puede presentar la demanda ante la justicia
ordinaria dentro de los 20 días siguientes. Se decide el lugar de funcionamiento
del tribunal, en esa instalación.

La notificación debe hacerse personal, la notificación del auto admisorio de la


demanda. Tiene un termino de 20 días para que formule todas las conductas que
son licitas. En este trámite no se puede interponer incidentes en este caso se
deciden de plano con las pruebas que hayan, no pueden formularce excepciones
previas.

Si el demandado formula la demanda interponiendo una conducta el demandante


entonces se corre traslado para que las parte demandante pida las pruebas que
considere necesarias.

LOS ARBITRO CONVOCANA LA AUDIENCIA DE CONCILIACION PUEDE


OCURRIR QUE LAS PARTES CONCILIEN O NO. Si concilian se dicta sentencia y
si las partes no concilian en la misma audiencia los árbitros fijan los honorarios de
árbitros y secretarios y los gastos del funcionamiento del tribunal esta fijación tiene
unas particularidades y en primer lugar es que esta cuantía la establece máximo
sobre 1000 salarios mínimos y esto se determina en relación con la cuantía del
proceso.

El secretario no puede exigir más del 50% de lo que se le fija a un árbitro, y los
gastos del centro de arbitraje no puede ser mayor al 50% de lo que cobra el arbitro
ellos cobran por administrar el proceso.

FIJADO TODO ELLO LAS PARTES PUEDEN RECURRIR DENTRO DE LOS 10


DIAS SIGUIENTES CADA PARTES DEBE CONSIGNAR EL 50%, pero se debe
entender que se debe consignar todo el 50%, si ambas partes consignan habrá
tribunal arbitral y seguirá el proceso.

Si ninguna de las partes consignan se entiende que el proceso mediante el centro


arbitraje termino y van al proceso ordinario.
Si una parte consigna y la otro no consigna entonces dentro de los 5 días
siguientes la parte que consigno si quiere puede consignar por la otra parte y si
ella consigna por la otra parte se entiende que habrá tribunal. Si la otra parte no
consigna se entiende que el proceso termino y van al proceso ordinario.

SI LA PARTE DECIDE PAGAR TODO ENTONCES SE CERTIFICA Y CON ESA


CERTIFICACION LA PARTE PUEDE DEMANDAR A LA OTRA PARTE PARA
QUE SE LE PAGUE EL 50%. El que administra el dinero es el presidente y lo
pone en una entidad financiera en una cuenta especial.

Si se quiere reformar la demanda esto tiene que ser antes de que se inicie la
audiencia de conciliación.

DESPUES DE ELLO SE CONVOCA A LA PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE.


Esta audiencia de trámite esta hace para 2 cosas:

1. Si los árbitros son competentes o no


2. El decreto de pruebas

Solo asumen competencia los árbitros cuando les han cancelado los honorarios.

Solamente cuando este ejecutoriado el auto el presidente puede pagar el 50%.

Si se niega la práctica de la prueba, también tendrá que acompañarlo del auto que
niega la práctica de la prueba.

Esta primera audiencia termina con el decreto de las pruebas.

A partir de ellos se empieza a computar el término del proceso, si no lo estipularon


el termino será de 6 meses, el término del proceso se suspende cuando un árbitro
es reacusado, cuando lo suspenden, cuando muere, en la ley 1563 estableció que
se puede suspender el proceso máximo por 120 días.

La persona que haga un amparo de proceso no tiene que pagar ni la otra parte
tiene el deber de pagar el otro porcentaje.

CUANDO SE TRATE DE ARBITRO UNICO SUS HONORARIOS SE PUEDEN


INCREMENTAR EN 50% DEL VALOR AL QUE TIENE DERECHO.

Concluida la primera audiencia de trámite, se deben practicar tantas audiencias de


tramite como sean necesarias, cuando los árbitros tengan que nombrar un perito
entonces lo nombran, lo posicionan y el aporta el dictamen pericial dentro de las
audiencias hay posibilidad de controvertir. Se hacen tantas audiencia como sean
necesarias.
Se convocan a audiencia de contradicción esta es una audiencia oral.

El auto con base en el cual se asume competencia debe ser proferido por la
totalidad de los magistrados si uno de ellos puede salvar el voto y pueden llegar a
remplazarlo otro y ese nuevo arbitro tiene que llegar a asumir competencia. Los
árbitros deben asumir plenamente la competencia los 3, el que llega tiene que
estar de acuerdo en asumir competencia.

En el curso de las audiencias los árbitros deben ir pero no necesariamente


físicamente, ya que pueden usarse medios electrónicos, el testigo se puede ubicar
por [Link] pueden utilizar también medios electrónicos para presentar los
memoriales, los árbitros deben estar presencialmente y virtualmente si faltan a 2
audiencias sin excusa ese arbitro queda marginado y si deja de ir a 3 sesiones con
excusa tiene que retirarse del fallo arbitral.

Llegan los alegatos de contradicción este es un proceso oral, a cada parte se le da


una hora para que intervenga y ello significa que si una parte esta integrada por
varios miembros tienen solamente 1 hora. Cuando se trata de procesos en los que
interviene el ministerio público él le puede dar un traslado especial.

Después de esto viene el laudo que es la sentencia que le pone fin al proceso.
Determina el pago de costas y expensas.

Las agencias en derecho es ese rubro en que los árbitros destinan para que la
parte que perdió el pleito, le pague a la parte que gano el pleito, esta suma
representa que la parte que perdió el pleito pueda pagar los honorarios.

Los árbitros que han proferido laudo pierden competencia, solo tiene competencia
cuando se pide la adición, corrección y aclarar el laudo dentro de los próximos 5
días. Formula esta petición el tribunal se pronuncia y se resuelve en cualquier
sentido. Es frecuente que la parte que perdió por estos medios pretenda modificar
el fallo.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION debe interponerse y sustentarse


ante el mismo tribunal en el mismo tiempo en que se profirió el laudo hasta los 30
días, si hubo aclaración o modificación empieza a contarse a partir de terminado
este tiempo. Este escrito se presenta ante el mismo tribunal, después de ello se
tiene que remitir al superior jerárquico pues el decide ese recurso de anulación.
ESTO NO SUSPEDE EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO a menos de que sea
contra una entidad publica y ella lo pida.

Cuando a llegado al tribunal o consejo de estado deben proferir el fallo dentro de


los 3 meses siguientes, declara que no procede ninguna causal o declara que si
procede una causal entonces si el laudo no es impugnado o ya fue decidido
entonces el presidente del tribunal paga el 50% de los honorarios.

Este proceso arbitral se archiva en el centro de arbitraje después de rendidas las


cuentas el presidente lo lleva al centro de arbitraje y el centro de arbitraje se tiene
una copia física del expediente o una copia digitalizada, los otros tribunales
fallados en el pasado están en las notarias.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION: es un recurso extraordinario y


ello tiene consecuencias como: que

1. Se interpone contra una sentencia


2. Los motivos de impugnación son taxativos, estos son: no se ve el fondo de
las decisiones sino simplemente los elementos meramente
procedimentales.
- Que sea nulo, ineficaz o inoponible
- La falta de jurisdicción o competencia del tribunal o la caducidad de la
acción
- La indebida constitución del tribunal
- Haberse fallando en conciencia o equidad debiendo haberse fallado en
derecho
- Haberse negado el decreto de una prueba o haberse dejado de practicar
una prueba decretada que era determinante para la decisión que se adoptó.
- Incurrir el laudo en disposiciones contradictorias en errores que se reflejan
en la parte emotiva.
- Haberse vencido el termino de duración del proceso
- Contener el laudo disposición contradictorias en la parte resolutiva.
- Haberse fallado más de lo pedido o por fuera de lo pedido o fallar menos de
lo pedido.
- Falta de notificación o emplazamiento siempre que no se hubiera saneado
en el proceso

PARA PODER INTERPONER ALGUNA DE ESTAS CAUSALES LA LEY EXIGE


UNOS REQUISITOS:

- DE LAS 3 PRIMERAS CAUSALES QUE LA PARTE INTERPONGA UN


AUTO EN EL QUE MENCIONA QUE NO ERAN COMPETENTES.
- En la 7 se necesita que la parte hubiera pedido la aclaración del laudo,
sobre las disposiciones contradictorias.

Se formula el recurso debidamente sustentado, va al tribunal y sino a la sección


3 del consejo de estado si tiene naturaleza contractual, esta decisión debe
tardar 3 meses, por ello el recurso no suspende la ejecución del laudo salvo que
sea una entidad publica que quiere que se suspenda y esa entidad debe
sustentar que se suspenda el laudo. En 3 meses declara infundado el recurso e
impone condena en costas si a causado perjuicio al demandante lo puede
condenar a perjuicios.

Cuando prospera el recurso lo que sucede es según la causal: Ejemplo: falta de


jurisdicción o competencia esto se remite al juez competente para que continúe
con el respectivo proceso.

Cuando se decretan las causales de inexistencia e invalides, nulidad o


inoponibilidad del laudo, caducidad de la acción, falta de jurisdicción y
competencia, haberse constituido mal el tribunal, indebida notificación y
representación, haberse denegado una prueba y cuando se ha vencido el
termino para proferir el fallo el juez del recurso de anulación decreta la nulidad
del laudo.

Pero cuando prosperan las causales de falta de jurisdicción y competencia se


remite al juez competente y el continua el proceso valiéndose de las pruebas
que se hubieren practicado.

La indebida notificación y emplazamiento, indebida representación o haberse


denegado la práctica de una prueba, el interesado puede convocar a un nuevo
proceso arbitral y se pueden trasladar las pruebas que se hubieren practicado,
ellas son vigentes. Cuando se vuelva a formular la demanda y prosperan estas
causales las pruebas practicadas sirven. Si prosperan las causales no se
interrumpe la prescripción y caducidad a menos que el proceso se inicie dentro
de los 3 meses siguientes.

Cuando el recurso de anulación prospera por disposiciones contradictorias, o


errores aritméticos, errores de palabras, el laudo concedió más de lo pedido o
se concedió por fuera de lo pedido el juez de la anulación corrige el defecto la
jurisdicción ordinaria corrige el asunto. El juez de la anulación soluciona la
contradicción. Si sucede que el tribunal no se pronunció por todo entonces
entonces se pronuncia por lo que falto. EN ESE MOMENTO SE PRODUCE
UNA DECISION MIXTA, parte de lo que dijo el tribunal y parte lo que dijo el
juez.

Dependiendo de la causal que prospere los árbitros pierden la segunda parte de


sus honorarios y deben reembolsarlo en las siguientes causales:

- Haberse constituido en forma indebida el tribunal


- Estar el recurrente en indebida notificación o emplazamiento
- Haberse dejado de practicar una prueba o dejarla de decretar.
- Haberse fallado en equidad o conciencia debiendo ser en derecho

HAY UNA CAUSAL EN LA QUE LOS ARBITROS Y LOS SECRETARIOS


PIERDEN TODO Y TIENEN QUE REMBOLSARLO CUANDO SE VENCE EL
TERMINO PARA PROFERIR EL LAUDO. Se sanciona al secretario porque el es
el que hace las actas, el que esta llevando las cuentas del termino de duración, de
fallarlo dentro del término previsto.

Una causal permite que se tenga el recurso de anulación si prospera la causal y


se vuelve a formular el proceso dentro de un término se entiende interrumpida la
prescripción y la caducidad.

El recurso de anulación no puede ser modificado por ningún otro juez ordinario
con el fin de que las tutelas no la pudieran modificar pero cuando un juez produce
tutelas no es un juez ordinario si no un juez constitucional.

INTERVENCION DEL CONTRADICTORIO

Se discute si la persona que esta por fuera del proceso pero que el laudo puede
llegar a tener efectos por el, hay que distinguir si el litisconsorcio necesario y se
suscribió el pacto arbitral.

Entonces se notifica a la persona como parte y el proceso sigue, se cita a la


persona que quedo por fuera del proceso ejemplo: a,b,c,d firman un contrato y
luego un pacto arbitral firmado por a,b,c, entonces el juez advierte que hace falta
un sujeto procesal al cual le surgen efectos del laudo entonces esa persona que
no suscribió el pacto es citada dentro de 10 días siguientes, esto es a través de
forma directa y el decide si se adhiere o no al pacto arbitral DENTRO DE 5 DIAS si
no dice nada ese silencio se entiende como que no quiso adherirse, la adhesión
tiene que ser expresa y si acepta se le suman los gastos y honorarios. Si no se
adhiere se desintegra el proceso y los árbitros deberán devolver el dinero.

Cuando se cita a la persona que es parte del pacto arbitral y pago la suma de
dinero después entonces esa suma de dinero es para distribuirse entre las partes
que ya pagaron los honorarios de los árbitros.

INTERVENCION DE OTRAS PARTES, intervención al excluyente LLAMAMIENTO


EN GARANTIA O LLAMAMIENTO AL POSEEDOR. Estas figuras se rigen por las
normas del código general de proceso.

Cuando una persona se presenta como un tercero excluyente, significa que la


persona se adhiriendo por ese solo hechos.
Llamamiento en garantía o llamamiento al poseedor, el juez dicta un auto
aceptando que se llame y pueda intervenir, se notifica la demanda.

El juez autoriza la presencia de cualquiera de los 3 y fija una suma que debe
pagar por concepto de honorarios y gastos esta suma si es a cargo de los árbitros
y se paga dentro de los 10 días siguientes si no paga, una de las parte pude pagar
por el dentro de los 5 días siguientes. Si no paga entonces el proceso sigue sin
ese tercero o llamado en garantía o poseedor. El proceso se puede fallar en
ausencia de ellos.

Si se trata de la intervención de un coadyuvante debe pagar una suma de dinero


para que intervenga y si el no la paga o la parte la paga entonces el proceso sigue
sin el. Antes argumentaban que un tercero no podía intervenir que las partes ya
estaban fijadas, por ello surgió una norma que dice que le queda prohibido a los
centros de arbitraje prohibir la intervención de uno de ellos.

MEDIDAS CAUTELARES

El código de procedimiento civil y el código de comercio tienen una norma en la


que dicen que en los procesos arbitrales no proceden las medidas cautelares,
hubo un tribunal arbitral en 1940 en la que decidieron que el tribunal no debía
tener medidas cautelares ya que las partes no le pueden dar facultad a los árbitros
para que otorguen medidas cautelares, entonces no tuvieron en cuenta que los
árbitros si habían sido elegidos por voluntad de las partes pero que sin embargo
estos continuaban con la discrecionalidad de jueces y estaban reglados y podían
decretar las medidas cautelares.

En 1983 hubo un congreso de derecho procesal, con la cual se critico esa norma y
se dijo que era una tesis equivocada y en 1989 se aceptaron las medidas
cautelares para el proceso arbitral.

MEDIDAS CAUTELARES DEL PROCESO ARBITRAL:

 NATURALEA CIVIL: las mismas medida de las jurisdicción ordinaria.


 NATURALEZA CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO: las medidas que se
podrían decretar ante lo contencioso
 Se puede decretar las medidas cautelares innominadas.

LA CONTRAPARTE PUEDE INSTAURAR UNA CONTRA CAUTELA, si la medida


no afecta económicamente no se necesita la prescripción de caducidad.

UNA MEDIDA CAUTELAR PARA PROTEGER OBJETOS, BIENES, PAPELES,


DOCUMENTOS DE ALCANCE PROBATORIO, esta medida cautelar es tomada
de tribunales internacionales, consiste en que cuando el juez considere un
elemento que el considere que puede servir de prueba, el juez puede a petición de
parte o de oficio proteger esa prueba. Esta misma medida se puede decretar por
cualquier juez en cualquier proceso.

CUANDO SE DICTE LAUDO SE DEBEN LEVANTAR LAS MEDIDAS


CAUTELARES, si no se levantan pasado 2 o 3 meses cualquiera de las partes
pueden acudir al registrador para que levante la medida cautelar.

ARBITRAJE ADHOC

Cuando no es administrado por un centro de arbitraje sino


directamente por los árbitros.
Para acudir a el las partes deben establecerlo en un pacto expreso, no se ventila
ante un centro de arbitraje.

SE PROCEDE:

1. Se presenta la controversia entre las partes


2. Las partes intentan nombrar de común acuerdo los árbitros si no se ponen
de acuerdo entonces el juez civil del circuito los elige. Si las parte habían
delegado el nombramiento en un tercero, una de esas partes o ambas se
dirigen al tercero para que los nombre.
DIFERENCIA: en el tribunal institucional ya hay demanda mientras que en
el adhoc se designarlos árbitros y todavía no hay demanda.
3. Los árbitros deben manifestar dentro de los 5 días siguientes si aceptación
o no, ellos deben cumplir su deber de información.
4. Los árbitros ya nombrados, ellos mismos se instalan y nombran un
presidente o si quieren un secretario no es necesario. El secretario tiene
que ser abogado. Definen el lugar donde funcionara el tribunal.
5. Corren 15 días para que la parte presenten la demanda. Los árbitros
deciden si aceptan o no la demanda de ahí para allá el proceso sigue el
trámite del tribunal institucional.
6. Si no presentan la demanda dentro de los 15 días siguientes

LAS ENTIDADES PÚBLICAS SI PUEDEN SOMETERCE AL ARBITRAJE


ADHOC.

En el arbitraje adhoc no dice donde se guarda el expediente así que se puede


guardar en la notaria o en una oficina de un abogado.
AMIGABLE COMPOSICION O MEDIACION

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en virtud del cual las


partes plenamente capaces someten sus diferencias a uno o varios terceros
que como amigables componedores van a resolver el asunto.

1. Debe haber un pacto en el que las partes decidieron someterse a la


amigable composición, a esto no se llega de manera implícita sino que tiene
que haber el pacto de someterse a la amigable composición.
2. Ley 1563 solo se adelanta a través de un centro de arbitraje. En los centros
tienen listas de amigables componedores, cuando las partes firmaron el
contrato y dijeron que se someterían al amigable composición aunque
también si se presenta la controversia y no la han judicializado pueden
someterlo a la amigable composición ellos deben decir si será de 1,3,5,7 el
amigable composición si no se dice se entiende que el amigable
componedor es 1 solo.
3. Al presentar la controversia se dirige al director del centro de arbitraje, se
presenta la petición para que se designe el amigable componer acá no hay
una demanda en estricto sentido lo que hay es una petición de una de las
partes de acudir a un centro de arbitraje o pueden acudir una o ambas
partes y cada una lleva una petición. Ellos dicen que les imponga el
amigable componedor.
4. El director lo primero que hace es designar al amigable componedor lo
designa de acuerdo a lo que hayan dicho las partes si dijeron que era de
común acuerdo cita a las partes para designarlo, si dijeron que lo designa el
tercero pues el lo designa.
5. Una vez designado ese amigable componedor con la ley 1563 se fijo un
procedimiento parecido al arbitraje, en el cual una sentencia de corte
constitucional dijo que debía hacerse un proceso para la amigable
composición.
PROCEDIMIENTO:
- El amigable componedor define la formula contractual con la que se dirime
el conflicto que se vuelve obligatoria para las partes.
El amigable componedor dice que la formula contractual a la que deben
someterse las partes es la siguiente y determina que obligaciones adquirirá
cada uno. Esa fórmula contractual es la que se convierte en una decisión
con alcance de cosa juzgada, Presta merito ejecutivo y esta sujeta a
registro.

VENTAJA DEL AMIGABLE COMPONEDOR: se pueden someter particulares y


entidades publicas y particulares que ejercen funciones publicas antes en la ley 80
del 93 no se autorizaba la amigable composición a las entidades publicas ahora si
se autoriza.

La amigable composición puede ser en derecho o en equidad.

 Es en derecho si las partes no dijeron nada o lo establecieron


expresamente, cuando es en derecho la formula contractual con la que se
define la controversia es en termino estrictamente jurídicos.
 Equidad: Cuando es en equidad, se soluciona como la que el considere
equitativa.

En principio las entidades públicas solo se pueden someter a la amigable


composición en derecho pero de acuerdo a la ley 1714 del 2014 se dijo que
cuando se trate de tribunales arbitrales en controversias relacionados con
infraestructura si se pueden hacer pacto de amigable componedor en equidad,
antes no se permitía porque el funcionario público está obligado a la ley y si falla
en equidad se saca de su comportamiento.

LA VENTAJA DE LA AMIGABLE COMPOSICION ES QUE ESA FORMULA QUE


SE DEFINA NO ES SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE ANULACION, NO ES
SUSCEPTIBLE DE NINGUN RECURSO.

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL.


Forma de resolución de controversias de inversiones.

El arbitraje puede ser entre sujetos distintos: entre 2 particulares.

1. Instrumento: La ley modelo de la comisión de naciones unidos, ley modelo


senud. Esta ley no es ratificada por Colombia sin embargo es exitosa porque
los países occidentales la han acogido para regular el arbitraje internacional
y nacional. Hoy en día hay un régimen monista que es una única ley que
dice como se regula el arbitraje nacional e internacional.
2. Ley 1563 de 2012 esta ley tiene 3 secciones: En Colombia se tiene un
régimen dual que quiere decir que tiene un régimen para el arbitraje nacional
y otro que es el arbitraje internacional el cual es casi una copia de la ley
modelo. Este régimen no es común.
- ARBITRAJE NACIONAL
- ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

ARBITRAJE INTERNACIONAL:
En la ley 1563 están contemplados unos criterios de internacionalidad, que es
para que el arbitraje sea considerado internacional, solo se necesita un solo
criterio para que ya sea considerado arbitraje internacional.

Si Colombia es la sede de ese arbitraje internacional se revisa que tenga aunque


sea uno solo de esos s, son criterios legales.

Esto se revisa cuando la sede del arbitraje es Colombia, requisitos:

1- es que las partes cuando suscribieron el pacto arbitral, tenían sus domicilios
en estados diferentes. No importa de donde es la persona, lo que importa
era donde estaba domiciliado.
2- Es internacional cuando el cumplimiento de una parte esencial del contrato
era en un estado diferente al estado en el que estaban las partes. Se deja
de mirar el domicilio, si no se revisa cual era el contrato, donde debía
cumplirse y si debía cumplirlo en un lugar diferente al domicilio.
Ejemplo: chilenos que suscriben un pacto y señalan que la sede será en
Bogotá y en ese momento los dos viven en chile.
Contrato de suministro de sementó, por 20 toneladas al mes
3- El arbitraje es internacional cuando el laudo que se dicte como
consecuencia de ese arbitraje va a afectar los intereses de comercio
internacional. Este criterio es bastante criticado porque obliga a los árbitros
a anticiparse a como van a fallar. Este criterio es diferente al de la ley
modelo.
4- Cuando las partes acuerden expresamente que esa controversia tiene
relación con otro estado, el juez no tiene que aplicarlo necesariamente pues
no esta en la ley por ende la ley no lo obliga.

CONVENIO, PACTO Y CLAUSULA ARBITRAL.

En arbitraje nacional está la diferencia terminológica de compromiso y clausula


compromisoria

Someter controversias, presente y futuras

La ley modelo es propositiva, es la mas avanzada pues no exige ninguna


formalidad,

PRINCIPIO, K,K

La cláusula arbitral es completamente autónoma e independiente del propio


contrato, es acerca de la valides del contrato, si se declara la nulidad del contrato
que la contiene, la clausula continua siendo valida.
5 LEYES APLICABLES A CADA PROCESO EN PARTICULAR ARBITRAL:

1. LEY DE LA SEDE: determina:


- Todo lo relacionado con la anulación de ese laudo
Ejemplo: a y b establecen que el proceso de anulación será en Bogotá eso
quiere decir que esa anulación del laudo solo procederá en Colombia, puede
que las partes sean una ecuatoriana y otro mexicana ello quiere decir que
ellas no se pueden llevar el laudo para anularlo. Solo puede ser anulado en
Colombia.
- Disposiciones imperativas del procedimiento arbitral: en el procedimiento
arbitral internacional es por voluntad de partes, las partes deciden como
hacer su procedimiento, ellas son libres de determinar su procedimiento si
no dicen nada entonces los árbitros lo imponen.
LOS CASOS EN QUE LA PARTE NO ESTABLECE LA SEDE, ENTONCES
LOS TRIBUNALES DETERMIANAN LA SEDE.
2. LEY APLICABLE AL CONVENIO ARBITRAL: se revisa la validez y
existencia de ese pacto arbitral esto le interesa a los árbitros pues ellos
tienen competencia en base a el. La ley del pacto es la que las partes elijan.
Ejemplo: un parte es turca y vive en parís y la otra parte es chileno que vive
en Colombia cuando se suscribe el pacto. En este pacto se establece que
la sede era medellin, entonces los árbitros determinan si es internacional o
no en base al domicilio entonces es un arbitraje internacional, entonces ese
laudo solo se puede anular en Colombia porque Colombia es la sede y
estos árbitros al momento de resolverlo vigilan que se cumpla el articulo 91
de la 1563 que marca las disposiciones de procedimiento, cuando los
árbitros revisan la competencia, esa competencia la da el pacto bajo que
norma, es decir que las partes pueden decir que la ley del pacto será la
paraguaya. Esto es valido. Entonces los árbitros en Medellín revisan las
normas paraguayas para determinar la valides del contrato.
CUANDO LAS PARTES NO DETERMINAN LA LEY APLICABLE AL
PACTO LA NORMA APLICABLE ES LA DE LA SEDE.
3. LEY SUSTANCIAL CON QUE SE RESUELVE EL CONFLICTO. Las partes
establecen cual ley será, solamente para resolver la controversia de fondo
no aplica para la valides, si las partes no dijeron nada el que suple la
voluntad es el arbitro y dice la norma 101 que el arbitro aplica las normas
que considere pertinentes. Este es el criterio funcional que quiere decir que
el arbitro aplica lo que considere pertinente, la leu colombiana no lo obliga a
aplicar una ley determinada. El arbitro puede coger normas de varios
países cuando el tiene la elección
4. LEY DEL PROCEDIMIENTO: las partes imponen su voluntad, se aplica el
procedimiento que las partes determinaron. Y si no los árbitros la imponen.
5. LEU DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DEL LAUDO. Donde están
los bienes, cuando lo que se quiere es perseguir el patrimonio del que
perdió, aca NO OPERA LA VOLUNTAD DE LAS PARTES

CONVENCION DE N.Y

Vincula al país, Colombia ratifica la convención de N.Y. regula lo relativo al


reconocimiento de tribunales arbitrales pues antes se presentaba que se decía
que no se reconocían ciertos laudos arbitrales, pero conforme a esa
convención los países que se sometieron a el deben realizan la ejecución.

LAUDO PRODUCTO DE UN ARBITRAJE INTERNNACIONAL

el que gano tiene que venir de otro país a Colombia a ejecutarlo, se acude al
juez interno y aplica la ley colombiana de reconocimiento y ejecución, esta ley
esta contenida en la 1563 sección tercera. NO SE APLICA EL EXEQUATUR.

INTERVENCION JUDICIAL NEGATIVA

Los jueces solo pueden intervenir en el arbitraje cuando haya una disposición
normativa que lo permita. Se busca evitar en el arbitraje las intervenciones
excesivas.

El arbitraje necesita de los jueces por varias razones:

1. Cuando se habla de resolución de competencias se piensa en 2 estadios


diferentes, uno en el que tiene que haber una autoridad que resuelva el
conflicto y en otro una autoridad que ejecute esa decisión, cuando la parte
que a sido condenada no la ejecuta voluntariamente, los árbitros tienen la
autoridad pero los jueves ejecutan su decisión.
Cuando se dicta un laudo internacional de acuerdo con la ley el competente
es la sala civil de la corte suprema de justicia. Si una de las partes es una
entidad estatal será la sección tercera del consejo de estado.
por razones de colaboración, por elección de los árbitros la regla general
para elegirlos es que las partes lo eligen como lo consideren conveniente
por ellos mismos o un tercero pero puede suceder que en la práctica esto
no opere. Ejemplo cuando una parte no quiere nombrar un arbitro.
Entonces el juez puede nombrar los árbitros, lo elige el juez civil del circuito
cuando es entre particulares y el juez administrativo cuando una parte es el
estado, asi mismo cuando se pueda reemplazar un árbitro, entonces el juez
puede reemplazarlo el arbitro.
El problema es que en el código no dice que van hacer los jueces para
elegir el arbitro.
REACUSACION DE LOS ARBITROS: en el arbitraje internacional los
árbitros pueden ser reacusados si son mas de 2 o 3 árbitros y uno de ellos
es reacusado entonces sus compañeros determinan si estaba o no
impedido, en ese caso las partes pueden ir ante los jueces para que
resuelvan esa reacusacion pero tampoco hay un procedimiento que diga al
juez como tramitar eso, la ley dice que esta reacusacion no es apelable.
Cuando es un único arbitro el que la resuelve es el juez si el mismo no
decide irse, cuando son árbitros y se reacusen los 3 árbitros entonces lo
resuelven los jueces.
MEDIDAS CAUTELARES: si se habla del decreto de la medida cautelar o
de la ejecución de la medida cautelar.
En el arbitraje tanto árbitros como jueces pueden decretar medidas
cautelares. Se puede pactar que los árbitros no decreten medidas
cautelares y si lo pactan entonces no lo pueden hacer.
SENTENCIA 1038 de 2002 declara inconstitucional una norma que le daba
funciones jurisdiccionales al centro arbitral.
En cuanto a la ejecución de medidas cautelares los únicos que pueden
hacerlo son los jueces, juez civil del circuito y administrativo.
En arbitraje internacional hay una figura que se llama órdenes preliminares
es un llamado que le hace el tribunal arbitral a la parte contra la que se
solicita una medida cautelar y el llamado es un aviso de que contra el se va
a decretar una medida cautelar.

Procesal civil 29 de abril


Primero se habla del reconocimiento para luego ser ejecutado.
Las normas de la ley 1563 sobre reconocimiento del laudo son las mismas
disposiciones que hay en la convención de new york que tiene como ser
reconocido el laudo, está el procedimiento y están las causales para denegar ese
reconocimiento, los efectos de que denieguen no permite ejecutar el laudo.
El procedimiento es muy sencillo en Colombia, El competente será el juez civil del
circuito del lugar donde me interese ejecutar el laudo y si una de las partes era el
estado el juez es el administrativo. Se le presenta la solicitud al juez competente
acompañada del laudo puede Ser una copia simple o el auténtico y dan 10 días a
la contra parte vencidos, entra al despacho y que el juez resuelva esa solicitud en
los 20 días siguientes. Ese juez solo podrá denegar el reconocimiento según las
causales de la ley 1563 que son las causales de la convención de new york.
Si no se encuadra en ninguna de las causales de denegación entonces se dicta
una sentencia en la que se da el reconocimiento, es como si fuera una sentencia
interna.
Al trámite de reconocimiento están sometidos todos los laudos arbitrales
internacionales que vaya a ser reconocidos en Colombia tienen que ser
reconocidos según los criterios de la ley nacional. La excepción a que se haga el
trámite de reconocimiento son aquellos que hayan tenido como sede Colombia, a
menos que las partes del arbitraje internacional hecho en Colombia, hayan
renunciado a la anulación de su laudo. Porque si se anula se tiene que pedir el
reconocimiento.
La denegación del reconocimiento es grave ya que si no lo reconocen no se podrá
ejecutar en el lugar que interesa.
Causales de denegación del reconocimiento:
- A solicitud de parte

1. Si ese pacto estaba afectado porque alguna de las partes era incapaces o
no era válido, se podrá solicitar que se deniegue, ejemplo: una persona
estaba coaccionada.
2. Indebida notificación y cualquier otra causal que impida ejercer de debida
manera los derechos. Cualquier vulneración al debido proceso. Esto se
mira en los 10 días. Ejemplo: no se dio traslado a la demanda, no le
allegaron las pruebas.
3. Cuando el laudo está afectado porque se decidió fuera de lo pedido o más
de lo pedido. Decisiones extra o ultra petita.
4. Porque el laudo fue anulado (se puede anular solo en la sede) aunque se
hable de jurisdicciones diferentes el juez que anula en principio no tendría
que hacerle caso al juez que ejecuta, esto es para que haya uniformidad no
porque el juez que está reconociendo tenga que hacerle caso al juez que
esta ejecutando.

- El juez que conozca del reconocimiento y ejecución puede decretarlas de


oficio.
1. Una controversia que no es arbitrable dentro de la jurisdicción nacional.
Como la legalidad de los actos, las que no son de libre disposición del litigio
como alimentos, estado civil y derecho penal y las que son en virtud de la
ley que crea la agencia nacional del espectro que crea la comisión nacional
de regulación de telecomunicaciones establece que todas las controversias
ante esa comisión como por ejemplo las controversias de quienes
suministran redes de comunicación no pueden ser llevadas a arbitraje,
TIENE QUE VER CON LOS OPERADORES DE LAS ZIDRES una nueva
ley las crea, esta figura de las zidres son zonas establecidas en zona rural
después de estudios técnicos con la idea de que sean fundamentales para
acompañar a los desplazados cuando regresen a sus zonas y esto es con
un acompañamiento social y económico del estado.
2. Que ese laudo vaya en contra del orden público internacional de Colombia.
Es una causal complicada por el orden público, es una figura que está en
cambio y evolución. Son normas representativas de esa sociedad cuando
es internacional se mira la relación con el resto del mundo.

Si llega a prosperar una de las causales de denegación entonces el laudo se


deniega y no será reconocido en Colombia, si por el contrario la decisión del juez
es reconocerlo, entonces la decisión tendrá la entidad de una decisión interna.

Si se deniega no se podrá ejecutar y no hay ningún recurso sobre el no


reconocimiento. Si se reconoce va a ser tomado como decisión nacional y se
podrá ejecutar.

ANULACION DEL LAUDO-> es lo que se tiene para controvertir un laudo


internacional. La ley 1563 se aplica cuando nosotros seamos sede únicamente, La
competencia es de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia si las partes eran
particulares y si el estado participaba entonces es la sección tercera del consejo
de estado, el tribunal es el competente en la anulación de laudos nacionales.
TRAMITE: se dicta el laudo y el interesado en la anulación presenta la solicitud
ante el competente y tiene un mes contado a partir de la notificación del laudo que
resuelve la controversia o el laudo que corrige, aclara o adiciona. La solicitud tiene
que estar debidamente sustentada.
El juez puede rechazar de plano cuando la solicitud no esté debidamente
sustentada o porque fue extemporáneo o podrá admitir.
Si admite se le corre traslado a la contra parte por un mes para que se oponga a la
anulación. Finalizado el mes, entra al despacho para que en 2 meses máximos se
dicte sentencia que anula o que no anula.
En la anulación nacional es ante el tribunal y se tienen 15 días de traslado a la
contraparte vencido el secretario tiene 5 días para enviarlo al juez competente,
simplemente se le da tramite y el competente es el que entra a resolver.
La anulación es el recurso contra el laudo pero también existe La tutela contra
laudos si existe en el país. Varias sentencia se ha dictado contra laudos, esto hace
que haya inseguridad jurídica.
Cuando se hable de la sección 3 de la ley 1563 sigue la ley modelo, todo es traído,
se trajo la renuncia a la anulación.
Esta la renuncia a la anulación-> se discute si dicha anulación es o no valida.
Anulación único control del arbitraje pues es bastante particular al administrar
justicia sin ningún tipo de control desde el ámbito internacional dicen que permite
que sea válida la renuncia a cualquier tipo de control dad que es, válido porque el
arbitraje inicia por la voluntad de las partes (teoría de la voluntad) la renuncia es
válida en Colombia pero esto es válido cuando las partes no viven en Colombia
dice que la anulación es válida, pero si alguno de ellos vive en Colombia la
disposición de anulación se entiende por no escrita.
La anulación es la única vía que se tiene para controlar el arbitraje .
El laudo se ejecuta donde la persona tiene los bienes y el laudo se anula en la
sede del tribunal.

La convención de new york habla del Reconocimientos de laudos internacionales


no habla de exequatur.

CAUSALES PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION. Las


puede declarar el juez oficiosamente, las causales de anulación son las mismas
causales para denegar el reconocimiento.

Un lugar es donde se va a solicitar la anulación y otro ligar es el lugar donde se va


a ejecutar ese laudo, tanto que la ejecución se solicita a un juez pero este juez es
autónomo no tiene que remitirse nunca al juez de anulación.

En anulación y ejecución aunque son autónomos, tienen que llegar a la misma


conclusión pues la decisión tiene que ser la misma, un laudo anulado tampoco
procederá para las causales de ejecución.

La convención de new york tiene una norma que dice que se aplica la norma
interna mas favorable y tiene una causal para denegar el reconocimiento y
ejecución que es cuando el laudo vulnera el orden publico internacional. En
Francia no es una causal de nulidad que la decisión de sus jueces vulnere el
orden publico internacional y suscribió la convención de new york, la persona que
solicita el reconocimiento y ejecución en Francia, y el juez francés debe saber que
esta obligado por la convención y si ese laudo vulnera el orden publico
internacional francés entonces esa decisión es favorable para que Francia ejecute
ese laudo, así que ello pueden ejecutar esos laudos que son contrarios al orden
publico internacional francés.

Si en Colombia imponen la causal de que se vulnera el orden publico internacional


entonces el juez puede anular la decisión, entonces se encuentran con una misma
decisión que en un lado (Francia) se ejecuta y en otro (Colombia) se anula. Esta
decisión no tiene seguridad jurídica al suceder que en un lado se ejecuta y otro no.
Entonces la ley modelo en una disposición establece que al que se le pida la
anulación puede suspender la toma de decisión si se muestra que esta en tramite
el reconocimiento y ejecución de otro país. El juez colombiano tiene que tener en
cuenta la decisión de otro país para brindar mayor seguridad jurídica.

PROCESOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA

Es un tramite que se opone al proceso contencioso es decir una cosa es el


proceso contencioso y otro los procesos de jurisdicción voluntaria. ES UN
TRAMITE. El juez competente para conocer de esto es el juez de familia salvo que
el interesado decida acudir a un notario en algunos casos específicos.

ART 577 DEL CGP.

REGLAS GENERALES DE UN PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA

1. No hay una controversia inicial, puede que en el cmaino surja pero


iniciando el tramite no hay
2. No hay demandante ni demandado lo que hay es un interesado en el
trámite que se va a surtir. Ejemplo: declarar muerto
3. No hacen tránsito a cosa juzgada material salvo en algunos casos
específicos por la naturaleza del asunto como pedir permiso para vender un
bien del pupilo entonces en este caso si hay cosa juzgada.

TRAMITE DEL PROCESO

1. Presentación de la petición
2. Auto admisorio o in-admisorio o rechazo, en este no se admite reposición,
la ley lo establece.
3. Se ordenan hacer las publicaciones o emplazamientos en el registro
nacional
4. Auto de pruebas, se practican en audiencia
5. Sentencia, no hay alegatos de conclusión pero ello no impide que l abogado
pida el uso de la palabra pero técnicamente no existen los alegatos, se
practican las pruebas e inmediatamente se dicta sentencia.

REGLAS ESPECIFICAS SEGÚN LOS PROCESO:

PROCESO DE AUTORIZACION POR LICENCIA PARA VENDER O GRABAR


BIENES DEL REPRESENTADO.

1. La autorización si el juez la concede, la autorización es solo por 6 meses. Si


cae la autorización se debe presenta run nuevo proceso.
2. El juez autoriza para que venda lo puede hacer directamente no por
subasta ya que esto aplicaba en el CPC.
3. Sirve para levantar el patrimonio de familia el cual es diferente a la
afectación de vivienda de familia.
Diferente los procesos de jurisdicción voluntaria a los procesos de mutuo
acuerdo.

PROCESO DE DESIGNACION DEL GUARDADOR CONSEJERO O


ADMINISTRADOR TESTAMENTEARIO. Un guardador puede ser elegido de 2
formas judicial o por vía de testamento en este caso es por testamento. La
persona tiene que ir al juez y pedirle que le autorice con el testamento esa
designación. Aca hay cosa juzgada.

1. A la petición ese guardador debe acompañar los siguientes documentos: el


testamento, el registro civil de defunción del causante y la prueba o soporte
de la incapacidad del pupilo. Si el juez estima completas las pruebas
entonces dicta sentencia inmediatamente.
2. Si el juez acepta la designación le fijara una caución que garantiza que
manejara bien los bienes del pupilo o representado, después se hacen unos
inventarios al guardador. Primero se presta caución luego se hacen los
respectivos inventarios.

PROCESO DE DECLARACION DE MERA AUSENCIA el demandante puede


presentar las 2 peticiones en lo referente a este proceso y al proceso de muerte
presunta.

CUANDO NO SE CONOCE DONDE ESTA LA PERSONA, en este caso no hay


plazo para el tramite y consiste el trámite en declarar ausente a la persona y luego
se le debe nombrar un administrador temporal de los bienes. Es necesario que el
juez designe n administrador si pasan 2 años ya esta habilitado para declararlo
muerto por desaparecimiento. BUSCA DESIGNAR UNA PERSONA QUE
ADMINISTRE.

1. En la demanda es necesario acompañar una relación de bienes y deudas


del ausente.
2. En el auto admisorio el juez designa un administrador provisional de bienes.
3. Se ordena hacer 3 publicaciones, uno en Bogotá, uno local y uno vía radio.
Ese emplazamiento dice a la comunidad que si tiene noticias del ausente lo
informen en el juzgado y que si tienen deudas lo informe o si podría ser el
posible administrador. Si al persona a pesar de los emplazamientos no
aparecen. Las publicaciones se hacen una sola vez.
4. Se le nombra un curador ad-litem
5. se dicta el auto de pruebas
6. Sentencia que puede ser en 2 sentidos se le nombra ausente y se declara
el administrador definitivo o se deniega ya que apareció.
Hasta que momento va el administrador:
- Hasta que aparezca
- Hasta que tenga certeza de muerte
- Hasta que se acaben los bienes.

PROCESO DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO se requieren 2


años desde que la persona desapareció. Se busca declarar muerta a la persona
con la finalidad de iniciar el proceso de disolución de la sociedad conyugal.

1. Tiene que haber transcurrido mas de 2 años


2. La ausencia no es prerrequisito siempre y cuando hayan pasado 2 años
3. Se designa administrador
4. Se harán las mismas 3 publicaciones de emplazamientos. Se hacen 3
veces las publicaciones. Porque esto lo dice el código civil con intervalos de
por lo menos 4 meses. En CPC se había que hacer además en el diario
oficial.
5. Si no aparece la persona se le designa un curador ad-litem.
6. Después de las pruebas se dicta sentencia, accediendo a las pretensiones
y se dirá:
- Se declara muerte
- Se le pone fecha a la muerte: porque esto tiene relación con los ordenes
sucesoriales. El primer orden son los hijos y después los padres, después a
los hermanos, después de los hermanos los sobrinos y finalmente el ICBF.
La fecha de la muerte es la del ultimo día en que se tuvo conocimiento y 2
años más.
7. Esta sentencia se inscribe en el registro civil de la persona y se elabora el
certificado de defunción después de esto viene el proceso de sucesión.
8. Si aparece el muerto se revoca la sentencia y se devuelven los bienes.

PROCESO DE DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA

El objetivo es proveerle a la persona un administrador de sus bienes.

Consiste en un trámite en virtud del cual una persona tiene una enfermadad
mental de tal magnitud que le impide administrar sus bienes, entonces tiene que
recurrir a un juez para que él le designe un administrador.

La demanda debe llevar un anexo obligatorio que es un certificado médico de un


siquiatra o neurólogo, el juez en el auto admisorio ordena también un segundo
dictamen, en el que establece hasta su causa. También en el auto admisorio se
ordenara emplazar al que quiera ser el administrador de la demanda.
El juez tiene que nombrar un guardador para administrarle los bienes al
discapacitado, esa sentencia se registra en el registro civil del administrado o
discapacitado y finalmente esta SENTENCIA NO HACE TRANSITO A COSA
JUZGADO, si el discapacitado se llegara a recuperar puede volver a demandar
para que le levanten la administración y volver a tener capacidad de sus bienes.

PROCESO DE LIQUIDACION

Son procesos que tienen por finalidad liquidar un patrimonio, LIQUIDAR:


inventariar, avaluar y partir. Se liquida el patrimonio y se adjudica a sus
destinatarios.

 PERSONA NATURAL: LOS PROECESOS LIQUIDATORIOS SON LA


SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
 PERSONA JURIDICA: LIQUIDACION DE SOCIEDADES CIILES O
MERCANTILES.

SUCESION POR CAUSA DE MUERTA: la sucesión puede ser testatado, judicial o


mixta tiene 2 variantes:

- JUDICIAL: solo se tiene en cuenta el valor de los activos no se tienen en


cuenta las deudas para determinar la cuantía.
1. Juez de familia si es de mayor cuantía, superior a 150 salarios mínimos.
2. Juez civil municipal si es de menor o mínima cuantía:
- TESTAMENTARIA: si tiene un testamento, es la disposición que la persona
hace en vida de sus propios bienes.
- MIXTA: cuando hay bienes que no están dentro del testamento.

MEDIDAS PREPARATORIAS: con las testadas hay que hacerlas son 4:

1. Si es un testamento cerrado: no se conoce la voluntad del testador


- primero se hace una diligencia de apertura en la que se va al notario para
que se abra en presencia de los interesados y testigos. Si no presenta
ninguna adulteración u objeción se protocoliza ese testamento y se va ante
el juez de familia, en cambio si se presentan controversias ante el notario
se va ante el juez de familia y en esa medida preparatoria se va al juez de
familia y ella decide si el testamento fue adulterado entonces dice que ese
testamento es inejecutable y de lo contrario ejecutable. Si es ejecutable o
no se va a un proceso autónomo a cuestionar ello.
2. Segundo publicación de un testamento otorgado ante 5 testigos: este
testamento no se confirió ante notario pero si ante 5 testigos lo que se pide
es que el juez llame a los testigos y den fe si ese era el testamento y
sucede los mismo si hay o no oposición, el testamento siendo escrito se
hizo ante los 5 testigos.
3. Reducción escrito del testamento verbal: este testamento es de manera
verbal, estos son menos solemnes:
Se da en razón de Guerra, naufragio, inminente peligro de muerte. Esos
testigos son 3 declaran al juez cual fue el testamento.
REQUISITOS:
- Morir en 30 días siguientes.
- Se debe iniciar la diligencia en 30 días siguientes a la muerta

MUERTE: cesación de las funciones del tallo craneal

MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO SUCESION

Que los bienes del causante no se distraigan y que estén a disposición del juez
para poderlos repartir de debida forma.

1. Guarda: poner los bienes bajo guardas o llave


Aposición de sellos: poner sellos de seguridad para impedir la entrada a los
recintos y lo puede hacer la policía.

Solo se pueden pedir dentro de los 30 días siguientes a la muerte del


causante.

Se debe probar que es interesado y el juez se dirige al lugar y hace un


inventario de los bienes que va a poner bajo guarda o aposición de sellos.

Tiene después de estos 10 días para iniciar el proceso de sucesión si no lo


hace se levanta la medidas salvo que pida otra medida cautelar

2. Embargo y secuestro de bienes. Son 3 tipos de bienes los que se pueden


embargar, bienes propios del causante, bienes de la sociedad conyugal y
bienes que son del otro cónyuge siempre que sean de la sociedad conyugal
3. Herencia yacente: es un patrimonio autónomo que tiene como finalidad
proveerle un administrador. Dentro de 15 días siguientes a la muerte si no
han abierto el proceso de sucesión se pide esa medida cautelar y entonces
el juez hace llamamientos a quien está interesado para postularse como
administrador de esos bienes. Si han pasado 2 años se pide permiso para
vender todo y dejar ese dinero guardado.
4. Herencia vacante: trascurridos 10 años sin que se hubiera abierto la
sucesión se pide que declare vacante esa herencia para que se vendan
esos bienes y sean enviados al ICBF.
El PRESUPUESTO DE LAS ULTIMAS 2 MEDIDAS CAUTELARES ES DE
QUE NO SE ABRIO EL PROCESO DE SUCESION.

PROCESO DE SUCESION JUDICIAL. La sucesión tiene como presupuesta que


haya muerto el causante, en Colombia se puede liquidar en vida los bienes del
titular y adjudicarlo a los herederos, para tal efecto debe tener autorización judicial
siempre y cuando se respeten las asignaciones de ley después de obtenerla se va
al notario.

El competente es donde la persona tuvo su último domicilio. Si tenia varios


domicilios se toma el principal.

LEGITIMADOS POR ACTIVAS ART 1312 [Link]. Herederos legatarios, cónyuge,


acreedores.

ANEXOS: registro de defunción prueba de la existencia de la sociedad conyugal,


salvo que el interesado sea la cónyuge, manifestarle al juez si acepta la herencia
con o sin beneficio de inventario, si no dice nada se entiende que la acepto con
beneficio de inventario, la cónyuge dice si opta entre gananciales o porción
conyugal. Relación de los bienes relictos y se incluyen activos y pasivos del
causante, también se incluye un avaluó de los bienes.

TRAMITE DEL PROCESO.

1. Auto admisorio, se declara abierto el proceso de sucesión


2. El juez ordena emplazar a todos los interesados que se crean con derecho
a intervenir. Llamamiento a todos los interesados que consideran que
tienen derecho.
3. Fase de inventario de activos y pasivos y avalúos de activos y pasivos. Se
pide que los bienes sean incluidos o excluidos. Oportunidad para objetar los
inventarios y avalúos presentados.
4. Partición: cómo se va a adjudicar activos y pasivos a los herederos. Una
vez el partidor lo elabora las partes lo aceptan o lo objetan.
5. la sentencia.

SUCESION NOTARIAL: tiene los mismos legitimados que la judicial, el tramite es


el mismo, los anexos son los mismos con la diferencia de que la petición ante el
notario también debe incluir la partición mientras que en el otro es en etapas
diferentes. Todos los herederos tienen que estar de acuerdo cuando haya
controversia se traslada al juez, el notario hace los llamamientos de ley también
oficiara a la DIAN. Si no hay objeciones se ordena seguir el proceso y se pedirá
que por escritura pública se haga el proceso de partición, si hay bienes sujetos a
registro se harán en el debido folio.
FALTA.

En el proceso de partición pueden haber ….Si aparecen bienes que

SUSPENSIÓN DE LA PARTICION: cuando se cuestiona la propiedad de uno o


varios bienes. Pero que sean pocos, porque si fueran muchos se procede a
suspender la partición que es igual a suspender el proceso, en este caso es
cuando supera más de la mitad de los bienes inventariados.

HEREDERO: participa a titulo universal. LEGATARIO: participa de un solo bien.

ACUMULACION DE SUCESIONES: tiene lugar cuando el causante estuvo casado


y también se murió la cónyuge debe hacer una sociedad conyugal vigente.

ART 1326 [Link]. tiene 10 años para pedir que rehaga la partición para que la
persona sea incluida.

LIQUIDACION DE PERSONA JURIDICA: hay 3 subtemas

1. proceso en el que se pide disolución de la sociedad más su liquidación, se


adelanta ante el juez o la autoridad competente dado que hay sociedades
que no se disuelven ante juez pues tiene una importancia especial como en
el caso en que se recurre a la supersociedades.
Tiene 2 etapas: declarativa o liquidatoria dice si es procedente o no la
disolución.
2. Proceso de nulidad más liquidación. Es declarativa
3. Proceso autónomo: que es el mismo trámite visto.

PROCESO EJECUTIVO
Tiene por objeto la satisfacción de un derecho cierto e indiscutible, que tiene esa
característica desde el momento en que se inicia el proceso. Se debe tener titulo
ejecutivo para iniciar el proceso.

Puede iniciar de dos maneras:

1. Proceso autónomo:
2. Cuando ha habido un fallo judicial que impone una condena o providencia
a alguna de las partes, se adelante ante el mismo juez que la profirió. Si
una persona va a demandar a su deudor porque le debe el informe de un
contrato, persigue se hace una providencia de otro carácter se hace ante el
mismo juez. No se hace cuando el que ha impuesto la condena es un juez
superior, ante el juez de conocimiento.
La providencia judicial que impone condena, entonces procede contra el
que profirió la sentencia, Por vía excepcional la competencia no es así
cuando quien a impuesto la condena es un juez superior

Todo título valor es título ejecutivo pero los títulos ejecutivos no son solamente
ellos entonces el concepto de la institución del TITULO EJECUTIVO, TITULO
HACE REFERENCIA A LEGITIMIDAD PARA ADELANTAR UNA EJECUCION.

REQUISITO PARA QUE SEA TITULO EJECUTIVO que es el que debe tener
cualquier persona para iniciar el proceso:

1. Se debe tratar de un documento que tenga una manifestación de la


voluntad.
2. Bien mueble que tenga una declaración de voluntad, en la practica todos
los títulos están en los documentos aunque se presume que se llegara
también a títulos visuales
3. Este documento tiene una obligación de dar hacer o no hacer
DAR: tiene por objeto transferir la propiedad, conlleva la necesidad de
entregar pero no toda entrega es una obligación de dar.
HACER: tiene por objeto realizar una actividad.
NO HACER: deber de abstención
La manifestación de la voluntad debe ser:
EXPRESO: tiene que estar explicito,
CLARO: tiene que estar completamente definida la prestación a cargo del
deudor y en favor del deudor.
EXIGIBLE: es el atributo de la prestación que permite que el acreedor
pueda exigirla.
Hay cierto tipo de obligaciones que esta sujeto a que se cumpla para
constituir en mora, Se debe requerir para que se constituya la persona en
mora.
4. Esa obligación debe provenir del deudor, o haga plena prueba en su contra.
Para que se pueda demandar ejecutivamente una prestación entonces
debe requerir del deudor es decir que el documento tenga la firma del
deudor o este suscrita por él.
Si una providencia viene de un inspector de policía no es una providencia
que preste a merito ejecutivo.
5. Cuando se den todos los requisitos Por ministerio de la ley se está
amparado por una ley, que es la presunción de que ese documento es
auténtico.

TITULO EJECUTIVO:

CLASIFICACION
 SIMPLE O SINGULAR: aquel cuyos requisitos están contenidos en un solo
documento
 COMPLEJO O COMPUESTO: los requisitos están contenidos en varios
documentos
Ejemplo: pedro y juan firman una promesa de compraventa juan es el
comprador, pedro el vendedor dicen que firmara escrituras en la notaria el
25 de mayo y llega solo pedro entonces este quiere demandar a juan para
que cumpla con la obligación en este caso el titulo ejecutivo es complejo o
compuesta pues tiene el contrato de promeso de compraventa mas la
constancia que expide el notario de que la persona asistió a firmar el
contrato.

Es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones:

1. Requerimiento para constituir en mora: Cuando hay un acreedor que tiene


un título para constituir en mora entonces ese acreedor tiene 2 opciones
para satisfacer ese requisito:
 Tramite antes de un proceso hace un tramite de requerimiento ante el juez
para que la persona quede constituida en [Link] un tramite antes de
iniciar el proceso. La persona que tiene que tener el titulo que preste merito
a ejecutivo.

Cuando se notifique el mandamiento de pago, tiene las veces de requerimiento


para constituir en mora.

La mora se constituye a partir de la notificación del demandado.

2. CESION DE CREDITOS: Consignado en títulos valores, los cuales circulan


por endoso, cuando hay un crédito que esta consignado en otro titulo, valor
al deudor hay que notificarlo de la cesión de créditos. Se notifica mediante
tramite procesal o mediante la notificación del auto ejecutivo.

Ejemplo: A firmo contrato de mutuo con B y entonces A cedió su título al señor C.


es completo pues estará el contrato ms el documento de la cesión del crédito.

Se presenta la demanda, el juez libra el mandamiento ejecutivo y cuando se


produzca la notificación se surte la diligencia de cesión del crédito.

CONFESION DE PARTE QUE PRESTE A MERITO EJECUTIVO

Como la contraparte confeso puede iniciar un proceso ejecutivo, la sentencia


seguramente será en contra de quien confeso.
El interrogatorio de parte extraprocesal puede dar lugar a la confesión plena o a la
confesión ficta o presunta, es la confesión que se hace antes de que haya
proceso.

Cuando la persona concurrió y reconoció hay confesión plena y la persona puede


pedir copia de la actuación y esto es un titulo ejecutivo. En un interrogatorio de
parte puede pasar esto.

CONFESION FICTA O PRESUNTA: se da cuando quiera que citada una persona


para que absuelva un interrogatorio de parte, la persona no concurre a absolver el
cuestionario que tiene que allegar antes de la diligencia si la persona no concurre
y no se excusa en los 3 dias siguientes se dice que hubo una confesión ficta o
presunta, para que pueda concluir en confesión ficta o presunta tiene que venir
acompañada del cuestionario o entrarlo antes de la diligencia.

- Ejecución del pago de sumas de dinero.


- Obligaciones de dar. PAG 452 A 469.

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