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Derechos Fundamentales en Contratos

Este documento analiza dos obstáculos principales en la aplicación de los derechos fundamentales en los contratos: 1) la tensión entre los derechos fundamentales de un contratante y el principio de autonomía privada, y 2) la posible abdicación de derechos fundamentales al celebrar un contrato. Explica que la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito contractual requiere un análisis caso por caso que armonice los derechos fundamentales, la naturaleza del contrato y los principios del derecho privado.

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Derechos Fundamentales en Contratos

Este documento analiza dos obstáculos principales en la aplicación de los derechos fundamentales en los contratos: 1) la tensión entre los derechos fundamentales de un contratante y el principio de autonomía privada, y 2) la posible abdicación de derechos fundamentales al celebrar un contrato. Explica que la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito contractual requiere un análisis caso por caso que armonice los derechos fundamentales, la naturaleza del contrato y los principios del derecho privado.

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Resumen del Primer Parcial de Contratos.


Derechos Fundamentales; Dignidad de la Persona y Contratos:
Básicamente lo que plantea el texto de Lorenzo es como el derecho privado está pasando por un momento
y tiempos de materialización y de corrección y como dentro de estas correcciones juega la introducción
cada vez más de los derechos fundamentales y del respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de
los contratos. Es la idea de que cada vez más los contratos respeten los derechos fundamentales que te
encuentra en la primera parte de la Constitución nacional al igual que en tratados internacionales de
Derechos Humanos. Vinculación entre el contrato y los derechos fundamentales. Una forma de que los
contratos se vayan ajustando de los parámetros de la constitución y que se dé lugar a un humanismo de
los negocios.
Ahora, ese vínculo que se quiere conseguir tiene una serie de obstáculos, pero el texto plantea
particularmente dos:
1) el campo de tensión entre uno o varios derechos fundamentales de un contratante y el principio de la
autonomía privada; y
2) el problema de que a veces hay abdicaciones de uno o varios derechos fundamentales en el marco de
un contrato, es decir que a veces cuando uno es parte de un acuerdo, al hacerlo renuncia a ciertos
derechos personalismo o fundamentales -es acá donde juega la cuestión de la dignidad humana-
Pasamos a explicar el motivo de estos dos obstáculos previamente mencionados: primero que nada,
Derechos Fundamentales y Autonomía Privada.
En primer lugar, tenemos esa tensión entre los derechos fundamentales y la autonomía privada, esa duda
de si es posible aplicar los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares y si esa aplicación
pone un límite a la autonomía privada. Un ejemplo a esta duda es el caso en el cual un gimnasio que
funciona como exclusivo para mujeres rechaza contratar a un travesti y en esos casos ¿acaso el derecho
fundamental a la no discriminación impone la obligación de contratar sobreponiéndose a la libertad
contractual del dueño del gimnasio? O en un caso en donde un colegio religioso en ejercicio de la libertad
contractual decide no renovar el contrato de una profesora de catequesis invocando ésta contrajo
matrimonio con un divorciado y en vista eso ¿puede la maestra exigir su contratación invocando los
derechos fundamentales a la libertad de culto y al trabajo?
Algo que es importante entender -antes de pasarnos al análisis profundo entre derecho fundamental y
autonomía privada- es que responder resolver estos problemas no son tan fáciles, porque si bien se
entiende y se ha entendido el principio que los derechos fundamentales y constitucionales resultaban sólo
oponibles al estado -es decir al derecho público- esta teoría ya no se utiliza en el día de hoy y cada vez
más se afianza en la doctrina la postura de que las normas constitucionales y que los derechos
fundamentales también deben ser respetados y deben tener eficacia en el dominio de las relaciones entre
particulares. es justamente lo que dije al principio con la introducción se entiende que el derecho privado
está pasando por un montón de matices y montón de cambios entre los cuales se incluye esta idea de
querer respetar cada vez más en la relación entre particulares a los derechos fundamentales.
Ahora bien, es algo muy común que cuando 1 empieza a introducir este tema de derechos fundamentales
en el ámbito privado particularmente ámbito contractual a esta gente que argumente que esa introducción
de los hechos fundamentales y ese vínculo entre derechos fundamentales y contratos hace lugar a una
vulneración al principio de la autonomía privada y en su consecuencia a la libertad contractual. lo que
plantea el texto es que estos argumentos tienen una falla dentro de la lógica de la teoría jurídica porque el
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invocar un principio autonomía privada y si efectivamente la autonomía privada es la facultad otorgada a


los particulares de crear una regla os ubica a está en regla en paridad con la ley formal, en consecuencia,
también queda sometido a los principios constitucionales y entonces queda sometida al respecto derecho
fundamental que se encuentra en la Constitución.
Otro punto que se establece es que la eficacia inmediata no significa una eficacia indiscriminada y esto se
advierte porque en el derecho contractual la eficacia de los derechos fundamentales siempre encuentra en
el principio de autonomía personal del otro parte un ámbito proclive a la atención de valores
constitucionales concurrentes o competitivos. obviamente un acreedor puede ser enérgico frente a un
deudor y no hacerlo frente a otro o reclamar la deuda de 1 y condonar la total o parcialmente a otro; ni
tampoco podrá invocarse el principio de igualdad frente a una mejora testamentaria. NOSE SI
ENTIENDO ESTO.
Me parece pertinente mencionar que es muy difícil aplicar los derechos fundamentales de una forma
automática en el derecho privado y eso es lo que entiende Lorenzo, en el artículo se plantea que no es
lógico que valores o principios constitucionales se contradigan de manera absoluta y que a partir de la
ausencia de normas específicas sobre pautas de eficacia, se entiende que la aplicación de los derechos
fundamentales en el ámbito contractual se da de una forma gradual, no hay una aplicación inmediata y
mecánica. Es algo muy muy común que los casos de tensión derivados de la eficacia de los derechos
fundamentales en el ámbito del contrato tienden a ser resueltos en términos de soluciones diferenciadas y
adecuadas al derecho fundamental que se encuentra en causa en el caso concreto y tomando en
consideración la especificidad del derecho privado, por un lado, y el significado del derecho
fundamentales en el ordenamiento jurídico, por el otro lado.

Por un lado, me fijo en el derecho privado y su especificidad -principios estructurales y valores- y por el
otro lado me fijo en el derecho fundamental y su significado en el ordenamiento jurídico, estas son las dos
cosas que se suelen hacer cuando se quiere buscar una solución al problema DF y contratos. Tiene que
haber una coordinación entre la aplicación de los derechos fundamentales con los principios estructurales
y valores del derecho privado. Se entiende que por ejemplo con el caso del derecho fundamental a la
igualdad y a la no discriminación el mismo en las relaciones contractuales con el estado es intangible,
PERO en el caso del derecho contractual privado, la aplicación del DF no es automática, sino que debe
pasar por un análisis y ponderación gradual en relacion a la naturaleza del acuerdo. Tiene que haber una
armonía con los principios sustanciales del derecho contractual.

Ahora bien, teniendo en cuenta este análisis que se quiere llevar a cabo siempre cuando se da la
aplicación derechos fundamentales en ámbito contractual, también se entiende que la penetración de los
derechos fundamentales se acentúa a veces un poco más en ciertos supuestos, particularmente en 3:
1. contratos asimétricos, posición dominante y derechos fundamentales: este serán casos en cuando
en la posición dominante o de poder y otra más débil y esa relación jurídica es asimétrica y el
criterio que se toman estos casos es que mientras mayor sea la desigualdad entre los sujetos de la
relación menos se tolera la restricción de derechos fundamentales de la parte débil, es decir
mientras más desigualdad más en esta relación de poder más enfoque se le va a dar a que se
respeten los derechos fundamentales de la parte débil.
2. contratos vinculados con el patrimonio mínimo en la persona humana: el segundo caso en el cual
la penetración derechos fundamentales en las relaciones contractuales resulta más incisiva es en
aquellos casos en los cuales el sujeto privado ha asumido una obligación de garantía mínima de
un derecho fundamental como es el caso de un contrato de medicina prepaga.
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3. contratos que afectan la dignidad: y por último tenemos aquellos casos en los cuales la incidencia
de los derechos fundamentales es intensa cuando es la propia dignidad de la persona la que se ve
directamente afectada; entiende que hay contratos en los cuales una de las partes para formar
parte de ese acuerdo vulnera su propia dignidad.
Abdicación de un derecho fundamental o personalismo en el marco de un contrato:
Como mencioné previamente en el punto de núm3 no es algo infrecuente que los particulares consientan
disponer derechos fundamentales o personalismos por un contrato. A partir de ahí surgen interrogantes
como por ejemplo ¿afecta el derecho fundamental a la vida privada la cláusula inserta en un contrato de
locación que prohíbe el locatario hospedar en forma no temporaria a personas no vinculadas parental
mente? ¿puede una persona contratar la exhibición degradante de su propia imagen? Para poder responder
estos interrogantes es necesario resolver la cuestión de si los derechos fundamentales son disponibles y si
pueden ser objeto de renuncia.
Algunos autores sostienen que los derechos fundamentales NO son objeto de renuncia, que los derechos
fundamentales son derechos indisponibles, sin embargo, esta negación absoluta de la renuncia de los DF
no es fácil de sustentar y en vista a eso la doctrina entiende que la renuncia de los DF se debe medir a
través de soluciones diferenciadas, viendo el DF que se pretende renunciar y el fin de esa renuncia.
¿Por qué se sostiene que no se puede negar la renuncia absoluta de los DF? Porque la noción jurídica de
indisponibilidad de un bien ni siquiera esta sostenida del todo en la constitución, un ejemplo de esto se da
con el derecho a la vida, un derecho fundamental que es considerado como absolutamente intangible e
indisponible pero aun así el artículo 21 de la constitución establece su excepción y su disponibilidad a
favor de la defensa de la patria. Otro ejemplo se da con el derecho a la salud, cuando se le permite a un
paciente negarse a determinados tratamientos o procedimientos.
No hay un catálogo de cuáles son los bienes indisponibles a priori o en abstracto y en vista a eso se debe
indagar y es por eso por lo que se dan soluciones diferenciadas. Esto último no significa que se interpreta
cualquier cosa, porque si hay un piso básico que debe respetarse como es el caso de que la renuncia a los
derechos fundamentales en su totalidad no se permite o la renuncia que lesiona medularmente la dignidad
de la persona humana; las buenas costumbres o el orden público.
Ahora, en el caso de la dignidad personal y su indisponibilidad trae ciertos debates, la realidad es que se
ve muy seguido en los contratos a la persona como un objeto y si bien en principio y en base a lo que
determina la Corte Suprema la persona es inviolable y constituye un valor fundamental, también es cierto
que no se le puede obligar a nadie a organizar su vida privada con arreglo a valores constitucionales
-artículo 19 de la constitución nacional- pero a este punto muchos determinan que esa libertad de las
personas encuentra su límite cuando su ejercicio atenta de forma intolerable contra la dignidad humana ya
que la renuncia de un derecho fundamental es siempre ad referéndum del orden público humanista.
Básicamente, es un lio, porque por un lado sos libre de hacer lo que quieres en tu ámbito privado si solo te
afecta a vos, pero al mismo tiempo la ley te dice que la afectación a la dignidad humana es el limite de esa
libertad, ergo el debate filosófico que se viene a continuación sobre que es la dignidad humana.
En el derecho comparado se han juzgado algunos casos emblemáticos de contratos denunciados por
tratarse de exhibiciones humanas degradantes. Un ejemplo se da en Francia con el caso de Manuel
Wackenheim en donde se había dado lugar a un contrato de espectáculos de lanzamiento de persona con
enanismo o en Alemania en donde se fueron nulificados los contratos de chat lines eróticas y de peep-
show fall, este último relativo a la exhibición pornográfica de una mujer encerrada en una cabina que es
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observada por espectadores a través de ventanas que se abren a medida que estos ingresan sus fichas.
Estos dos casos son relevantes no porque se traten de contratos que reducían a la persona a un objeto, sino
mas bien porque esas personas tratadas como objetos dieron su consentimiento expreso, el alcance de la
dignidad era controvertido por los propios interesados que dieron el sí para formar parte de ese contrato.
En vista a eso surge la pregunta de si ¿corresponde proteger a la persona contra si misma? ¿es la dignidad
un valor objetivo o subjetivo? ¿se la puede balancear con otros principios como la autoderminacion?
¿definir a la dignidad humana? Difícil bro, definir a la dignidad humana equivale a determinar aquello
que hace a la humanidad de un ser humano, la definición filosófica de la dignidad de la persona depende
de la concepción que se tenga del hombre. En vista a esta ambigüedad que recibe el principio de la
dignidad humana de opuestas visiones filosóficas de lo bueno y lo malo, de lo individual y lo social, se
encuentra como conveniente la preferencia a soluciones diferentes en base al caso concreto y tomando en
consideración al individuo y el contexto en que presta su consentimiento.
No solamente hay controversias y peleas con respecto a lo que se entiende por dignidad humana sino
también hay una problemática con respecto a la dignidad y la autonomía y esa compleja y problemática
relación el artículo 19 encuentra un hábitat no exento de particulares connotaciones.
La primera parte del artículo 19 de la constitución nacional determina básicamente que aquellas acciones
privadas que ningún modo ofendan al orden a la moral pública o afecten a terceros quedan reservadas a
Dios y los magistrados no tiene autoridad sobre esas acciones. Algo que certero con respecto a este
artículo es el principio de autoridad persona humana como manifestación de la personalidad, sin embargo,
la certeza con reportes artículo termina ahí y aparece un tema central y problemático con respecto al
ámbito de la atribución estatal para imponer o prohibir conductas. Es decir, es muy claro que la primera
parte del artículo intenta proteger la autonomía personal pero lo que genera dudas y debate es que
conductas que ejerza la persona en su ámbito privado afecta a terceros o al orden, moral pública o buenas
costumbres.
El criterio que sigue el artículo es ver a las acciones privadas como aquellas que se diferencian de las
acciones que ofendan a la moral pública o interfieran en el orden público o que afecten a los derechos de
terceros. Cabe aclarar que cuando se habla de acciones privadas no se refiere solo a acciones que se llevan
a cabo en la intimidad y sin que ningun tercero esté involucrado o sin que nadie más sepa de esa acción,
el articulo 19 no protege solo el derecho a la intimidad. Se entiende que el estado debe garantizar y
promover el derecho de los particulares a programar y proyectar su vida según sus propios ideales,
siempre que se respeten los límites que ya sabemos.
En vista a eso las acciones privadas que comprende el articulo 19 y que quedan exentas del ordenamiento
jurídico son aquellas que, en ejercicio de su autodeterminación personal, el individuo adopta en relacion a
si mismo o se dirijan contra sí mismo -su imagen; su honor; su salud; su privacidad etc.- excepto que las
repercusiones del acto trasciendan su esfera personal por afectar al orden público o directamente a
terceros.
Ahora, entendiendo que la constitución avala y establece que siempre y cuando no afectemos a terceros o
al orden público somos libres de realizar acciones privadas incluyendo aquellas que se dirijan a nosotros
mismos y nuestros derechos… ese acto que nos dirigimos a nosotros mismos y que puede afectar nuestra
dignidad humana, no solo a los DF, ¿pasa de ser una acción privada a una publica en donde el
ordenamiento jurídico se mete? La respuesta a esto es filosófica -jajaja creíste que iba a haber una
respuesta concreta, pues no mi ciela- y depende de lo que uno entienda por dignidad humana, si se la ve
como algo subjetivo o como algo objetivo.
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Para algunos la dignidad es la humanidad del hombre y en vista a eso un individuo no puede aun
ejerciendo su autonomía personal renunciar a su humanidad, se entiende que la dignidad humana es la
dignidad de la humanidad; por otro lado tenes una visión mas inclinada al pensamiento liberal que ve a la
persona humana como un ser capaz de elegir sus propios fines, de saber que le hace bien o no y que el
bien de una persona se satisface con los fines que la persona misma se propone- básicamente, cada uno
hace con su vida y su culo un florero-
¿la respuesta a que es la dignidad? Permanece en constante debate filosófico. Un abogado al preguntarle
en relacion a estos temas planteados en el articulo es el depende, depende del caso concreto.
El sistema de Justicia frente a la difuminación del derecho privado:
La idea del artículo en cuestión es analizar la transición del derecho privado a el derecho civil, este último
más claro para los destinatarios de las normas y comprensivo de las temáticas y problemas
tradicionalmente abordados por aquel derecho privado y para poder entender esa transición se analizan las
modificaciones producidas en el último siglo en el sistema jurídico; el desarrollo el clima internacional de
Derechos Humanos y el impacto de la tecnología en el medio social y cómo eso afecta a las relaciones
entre particulares, y al derecho privado, dando lugar a esa transición de derecho privado a derecho civil.
La idea de derecho privado surge a partir del siglo XIX y desde ahí hasta mediados del siglo XX, ese
derecho sirvió como herramienta para encuadrar y explicar un sistema de normas diferenciado de las
relaciones abarcadas por el derecho publico y mas inclinadas a relaciones patriarcales. En el caso de
nuestro país la génesis del derecho civil empieza con la constitución nacional y la intención de un país
abierto, de abrir las puertas a todas personas que de buena fe quisiera habitar el terreno argentino.
Vélez Sarsfield, por otro lado, sanciona un codigo diferente de los anteriores, un codigo que se apartaba
de las normas y conductas aplicadas en el territorio nacional hasta ese momento, usando la justificación
de sarmiento y la barbarie, era un codigo que creo en base a un cuadro político, que respondía a las
visiones sociales -visiones patriarcales de la sociedad- de ese cuadro político del que era parte (velez fue
ministro de mitre y sarmiento, tenía una intensa vida política). En ese codigo empieza un diseño de
sistema de justicia escrito, lo cual resulto en una separación en la sociedad debido a que en ese momento
el 77 por ciento de la población era analfabeta, resultando en la ignorancia de mucha gente en relacion al
derecho. Era un sistema de justicia que -para sorpresa de nadie- se enfocaba en los intereses de los
sectores económicos altos y medios de la población. Alberdi cuestiona este codigo en parís
considerándolo poco objetivo en relacion a los diferentes sectores sociales y culturales, del resto de las
provincias; critico su detallismo; criticaba la apuntación al matrimonio canónico o no canónico; etc.
Como todo en la vida, empezaron a haber cambios profundos a partir del mediados del siglo XX en el
ámbito de la regulación que fue gracias a el desarrollo primero de los estados de bienestar; y luego por la
globalización.
2 guerra mundial cambios profundos: se da la necesidad de desarrollar instrumentos de derecho
internacional que permitieron el despliegue de una perspectiva humanitaria para la protección de los mas
vulnerables y es por eso que se crean y desarrollan sistemas normativos y órganos de control y decisión
tanto en ámbito global como regional. Se implemento un sistema internacional de derechos humanos que
ahora están sirviendo para la constitucionalización del derecho privado, algo que resulta importante
porque el derecho privado tiene la costumbre de solo defender el derecho de la propiedad u otros derechos
vinculados con la estructura de poder de familia propio de la idea de Velez. Nosotros Tuvimos y tenemos
un derecho muy centrado en el derecho a la propiedad un ejemplo es el artículo 15 de la constitución
nacional entre muchos otros artículos más, a diferencia del caso del derecho a la vida que no tiene ningun
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articulo dedicado específicamente al mismo. El derecho de propiedad es un derecho muy fuerte en


nuestra constitución, pero no es un derecho absoluto de nuestra constitución, no hay derechos absolutos
porque hay medidas específicas en las cuales se puede limitar los derechos. Pero nosotros tenemos una
disociación grande entre el derecho privado y la constitución con sus derechos fundamentales.
Fines del Siglo XX la globalización: se dieron también notorios cambios con incidencia directa en
el derecho y en la modificación de derechos que no pueden ser analizados hoy de la misma forma que se
analizaban años atrás. Un ejemplo claro de esto es la innovación de la tecnología y las redes sociales y
como las mismas impactan y afectan al derecho de la propiedad. Los problemas que va a tener el derecho
a la propia de ahora en más van a tener que ser resueltos de una forma distinta a lo que los jueces lo
venían resolviendo años pasados porque incluso la forma en la que se afectan los derechos personales hoy
en día es una forma muy diferente. Nuestra barrea en el siglo xxi no es la capacidad de saber leer, sino
más bien la era digital que cada vez se instala en nuestras acciones cotidianas.
Además de los cambios mundiales y acontecimientos que mencione previamente, también hay cambios
en el sistema normativo aplicable a los vínculos entre particulares; como es el caso de los cambios sobre
el concepto de igualdad. -digo cambios en el S.Normativo porque los cambios del siglo XX y XXI no son
necesariamente normativos, sino que son cambios sociales y tecnológicos que terminan afectando al
derecho-
Derecho a la Igualdad: El derecho a la igualdad: no es un derecho que haya estado siempre, el mismo
surge con la revolución francesa (1789 hasta 1799). Es revolución cuando cambia el paradigma, cuando
cambia el eje de cómo se dan las ideas y en el caso de la revolución francesa se da ese cambio, cambio de
paradigma del sujeto de derecho, se da la idea de sujeto único. Hoy en día el regimen de diferenciación se
da en el caso de diferenciación por mayor vulnerabilidad estructural.
La Constitución menciona los grupos vulnerables de personas, en el caso de los contratos interesan las
siguientes: las personas con discapacidad; las mujeres, los niños niñas y adolescentes; la gente grande; y
los consumidores. ésta se encuentra mencionadas en el artículo 75 de la CN. Si bien estos grupos se
encuentran establecidos y el derecho de igualdad se encuentra mencionado en la Comisión Nacional al
igual que en tratados internacionales, los mismos no son ni han sido respetados desde que se los agrego,
el concepto de igualdad formal así enunciado distaba de verificarse en la realidad, no estaban funcionando
y por lo tanto no había igualdad como correspondía -el derecho no se ve solo en las normas, se ve en las
acciones- como respuesta a esto se instalaron acciones positivas -articulo 75 inciso 33- que tienen por
objeto ir en corriente con lo que viene ocurriendo para terminar con la discriminación y generar igualdad.
Un ejemplo puede ser el fallo freddo.
Otro cambio en el sistema normativo -además del cambio con el concepto de igualdad- es el caso del
desarrollo de la sociedad de consumo. A partir del progreso y la economía más allá de producción de
bienes y provisión de servicios aparece una necesidad de introducir mecanismos regulatorios destinados a
evitar los abusos de los productores y proveedores particularmente de evitar abusos por parte de esas
personas que mantenga una posición dominante en el mercado y cualquier tipo de distorsión o defecto
que pueda derivar para los consumidores. entiende que hoy en día hay un montón de actividades que no
pueden ser desarrolladas sin es un gran escala como es el caso de la telefonía celular o la medicina
prepaga y a partir de ahí hay una necesidad de un sucedáneo jurídico, la contratación por medio de
adhesión a cláusulas predispuestas por el proveedor; sistemas de comercialización en los que ha sido
habitual e inclusión de cláusulas abusivas cuyos efectos están en serio neutralizar para una adecuada
protección de parte de la parte más débil en la relación de consumo. Básicamente lo que quiere decir esto
es que a partir de los avances y desarrollos que se van generando a partir de la masiva producción de
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servicios y bienes; y entendiendo que hay contratos en el ámbito de la del ámbito comercial que pueden
tener cláusulas abusivas te necesita de un rol activo por parte del Estado para establecer pautas para el
buen gobierno del estado y de la sociedad.
El estado debe tener un rol activo en revisar y controlar el ámbito del comercio para protegernos; se
entiende que los consumidores somo seres vulnerables que no podemos controlar lo que nos rodea y
confiamos que las cosas estén bien hechas -como es el caso de cuando nos subimos al tren y se cierran las
puertas- y en vista a nuestra posición de vulnerabilidad y de posibles clausulas abusivas en los contratos
por parte del mercado y de la gente en poder del mismo, el estado debe intervenir en las mismas y
asegurarse de que estemos seguros y de avasallar nuestros derechos.
El tercer factor de cambio se da con los derechos humanos y su operatividad en el ámbito de las
relaciones entre particulares, estos últimos con el deber de respetar esos derechos cuando forman los
vínculos. Como bien mencioné previamente el ámbito privado hay cierta resistencia con la incorporación
de los derechos humanos particularmente porque se establece que los que se tienen que ocupar de eso es
el estado en el ámbito de políticas públicas, pero lo que plantea el artículo básicamente es que la
disposición de los tratados deben ser aplicadas como norma constitucional tanto en el ámbito del derecho
público, como en el ámbito privado es mas es en el derecho privado donde se respeta y se habla mucho
acerca del derecho de propiedad que está establecido en la constitución nacional, y si se respeta ese
derecho, también se tienen que respetar los otros derechos que se encuentran establecidos en los tratados
internacionales que como bien sabemos tienen jerarquía constitucional. Las disposiciones en los tratados
no son programas políticos, sino que son normas jurídicas que establecen derechos que deben ser
garantizados por el sistema jurídico argentino. La penetración de los derechos humanos en el ámbito de
las relaciones entre particulares tiene muchas proyecciones relevantes como, por ejemplo: que todo
proyecto de construcción que se encare tenga en consideración la situación de personas con algún grado
de discapacidad.
A partir de la incorporación y en los cambios que está habiendo en el derecho se entiende que el derecho
privado no es una acotada categoría conceptual adecuada para analizar la complejidad jurídica de la
sociedad argentina actual. Lo que solía separar claramente al derecho privado de lo publico en su
momento de creación en la antigua Grecia, dejo de ser tan claro a partir de los cambios profundos de
mitad del siglo XX y los cambios sociales y tecnológicos que se están dando hoy en día con tanta
frecuencia; un ejemplo claro es el cambio tecnológico y su afectación al ámbito privado a tal punto que ya
no corresponde hablar de derecho privado, sino mas bien de derecho civil en el sentido amplio. Hay una
publicizacion del vínculo entre particulares que hace también necesario una nueva capacitación de los
jueces para que los mismos sepan como resolver las nuevas problemáticas al derecho y así también lograr
mayores estándares de transparencia.
Ubicación; Concepto y Función del Contrato:
Soft law es un derecho que ha sido emitido por un órgano, pero ese órgano no es imperativo para el
territorio argentino, hay un órgano, Unidroit, que se ocupa de dar recomendaciones sobre Producir
normas uniformes que se esperan las usen diferentes países, ajustar las legislaciones de los países.
En materia de contratos hay una necesidad de que se produzcan normas uniformes porque cada vez más
hay contratos internacionales y así los contratos alrededor del mundo no sean tan diferentes y así un
abogado argentino pueda entender bien con más facilidad un contrato británico.
La importancia de los contratos en el ámbito social y económico:
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 Desde el momento en el que la persona, el ser humano convive, ha habido siempre un proceso de
intercambio de bienes y servicios; desde el momento en el que el ser humano convive en sociedad
siempre ha habido una civilización que se ha nutrido del intercambio y la colaboración, es un proceso que
ha utilizado siempre como eje del vínculo a el contrato. Ahora, a medida que vamos evolucionando y se
empieza a provocar un desarrollo en la sociedad y desarrollo personal se empieza a ver una necesidad de
que ese vínculo que trae el contrato sea un poco más certero y de más certeza con respecto a los
compromisos que deben cumplir las partes.
Ahora, el contrato no es solo una herramienta necesaria para el desarrollo social; sino que también lo es
para la economía, la demanda de recursos y la posibilidad de satisfacerlo reposan sobre el contrato. La
economía en rigor funciona gracias a los contratos, el contrato es un instrumento de generación y
distribución de riqueza; de la producción y del consumo.
Teoría General de los Contratos:
Los seres humanos convivimos con otros seres humanos a partir de los cuales se forman vínculos
primarios y relaciones; la civilización se nutre de la convivencia del intercambio. es importante que en la
sociedad se establezcan reglas de convivencia; normas que nos establezcan como hay que comportarnos
para vivir de una forma civilizada y no como animales en la jungla. Los ámbitos de regulación se
estratifican en categorías de derecho publico y derecho privado; y de estas categorías salen otras mas
especificas como es el caso de las categorías sobre las relaciones familiares; laborales o incluso
ambientales. El derecho se refiere a supuestos que se vinculan con las personas humanas, esos supuestos
los describen la teoría de los hechos, y dentro de esa teoría se encuentra la teoría general de los contratos.
Se entiende que el contrato es un hecho jurídico; humano, voluntario, lícito, con un fin inmediato,
generador de obligaciones que deben satisfacerse y su incumplimiento debe repararse. la teoría de los
hechos jurídicos y de los actos jurídicos identifica y describe dentro del género de los múltiples
acontecimientos y situaciones de la realidad, a los hechos que tengan consecuencias jurídicas -dentro de
los cuales se encuentra el contrato- y así poder distinguir a los mismos de aquellos hechos que no tengan
esa consecuencia como es el caso de los simples hechos, estos últimos son hechos de la naturaleza
derechos humanos que no tienen una consecuencia jurídica.

Entonces: teoría de los hechos = distinción de dos hechos los simples hechos que no tienen una
finalidad jurídica -aunque pueden tener un impacto jurídico pero no una finalidad- y los hechos jurídicos,
dentro de los cuales se diferencian los unilaterales y los bilaterales -estos últimos, hechos jurídicos
bilaterales, siendo los contratos-.

Artículo 257: ‘’el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el
nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas’’
El hecho humano puede ser voluntario o involuntario; es voluntario el ejercido con discernimiento,
intención y voluntad que se manifiesta por un hecho exterior. El involuntario es el realizado sin
discernimiento. También puede ser licito o ilícito; el código se denomina simple acto licito a la acción
voluntaria que no esta prohibida por la ley, de la que resulte alguna adquisición; modificación o extinción
de relaciones o situaciones jurídicas.
El acto simple licito tiene una diferencia con el acto jurídico porque a diferencia de este último, el simple
licito NO tiene una finalidad especifica. El acto jurídico es el acto voluntario, licito que tiene por fin
inmediato la adquisición; modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿diferencia entre
la definición de acto jurídico con la de simple acto? Que en la de simple acto licito no se habla de que
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tenga por un fin inmediato la adquisición o modificación de relaciones o situaciones jurídicas, sino que
habla de que puede resultar de alguna de ellas, PERO no lo tiene como fin. Es la ley la que deriva los
efectos de la conducta consciente y voluntaria de la persona, aunque sus efectos son producidos
directamente por imposición del ordenamiento jurídico, más allá de si las partes quieren o no producir
tales efectos. Así, por ejemplo, quien escribe una canción por placer no piensa, mientras lo hace, que el
ordenamiento legal protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra.
Ahora bien, El acto jurídico puede ser unilateral -participa una sola persona- o bilateral -participan varias
con intereses divergentes y con distintas legitimaciones- un ejemplo de un acto jurídico bilateral es
EL CONTRATO. El contrato es un acto jurídico bilateral, debido a que concurren dos o mas personas con
distintas legitimaciones y causado, en tanto refieren a un fin especifico, crear, regular, modificar,
transferir o extinguir relaciones jurídicas. Otra característica es que los contratos son fuentes en general
de obligaciones -la obligación una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir
del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener
forzadamente la satisfacción de dicho interés-
Definición y Ubicación del Contrato en el Código Civil y Comercial.
En relacion a la definición: el código civil y comercial define el contrato como el acto mediante el cual
dos o más partes manifiestan su consentimiento PARA crear, regular, modificar, transferir o extinguir
relaciones jurídicas o patrimoniales. El contrato ya no se refiere a la situación jurídica, sino que se refiere
a la relación jurídica, entonces establece un vínculo entre una persona y otra -lo de vínculo entre personas
de importante porque hay que diferenciarla de otro tipo de contratos y todo tipo de derechos como es el
caso del derecho real en donde las relaciones se dan entre una persona y un bien- y ese vinculo entre las
personas es un vinculo referido a las prestaciones patrimoniales. El contrato es un acto entre vivos
generador de obligaciones.
Articulo 957.- Articulo 957.- contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan
su consentimiento para crear, modificar, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales.
En base de nuestro sistema constitucional hay un principio que es el principio de libertad del cual deriva
en la posibilidad de que las personas puedan celebrar acuerdos sobre sus intereses siempre y cuando estos
intereses sean legítimos y respeten los límites que establece la Constitución, límites que están hechos para
la protección de los intereses de la sociedad o de las personas vulnerables.
Los contratos son una especie de acuerdos que llevan a cabo personas para satisfacer sus intereses; son
vínculos que establecen derechos y obligaciones. Es más, los contratos son la principal fuente de
obligaciones, si hay algo que los habitantes de todos los países celebran constantemente es contratos aún
sin conciencia de estar haciéndolo, como es el caso cuando se sube el transporte público en el momento
en el cual uno pone la sube, ahí está formando parte de un contrato.
Articulo 959.- Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. su contenido sólo
puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.
La estructura normativa en materia de contrato sistema de Justicia que respalda a esa estructura se
encuentran destinados a resguardar el cumplimiento de las obligaciones que fueron asumidas por las
partes al formar parte del acuerdo jurídico. Esta necesidad de resguardar las obligaciones y hacer que las
obligaciones que las partes se comprometieron a realizar efectivamente se cumplan se da para reducir el
riesgo admitió por las partes al celebrar el acuerdo ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno toma la decisión
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de formar parte de un contrato lo hace porque tiene una finalidad -que si es legitima debe ser protegida
por el derecho- pero siempre hay un riesgo de que esa finalidad no se cumpla, y ahí es donde entra el
principio de obligatoriedad, el mismo esta para asegurarse de que las partes cumplan con sus
obligaciones, actúen de buena fe y se puede dar la finalidad por la cual se celebro el contrato en primer
lugar.
Hay solo dos límites a la fuerza obligatoria del contrato: el primero es la validez del contrato y el segundo
son los efectos relativos de lo convenido -básicamente es que las partes pueden regular sus propios
intereses, pero no pueden pretender imponer sus intereses a quienes no consiguieron formar parte del
contrato, básicamente se inclina con el principio del efecto relativo de los contratos-.
En relacion a la ubicación: El contrato se ubica espacialmente en el centro de la actividad humana como
la exploración activa de su vida de relación patrimonial. El código civil y comercial se estructura con un
título preliminar; el libro primero que es la parte general que trata sobre la persona humana, la persona
jurídica, los bienes, hechos y actos jurídicos y la transmisión de los derechos; el libro segundo entonces
las relaciones de familia como es el caso del matrimonio, el régimen patrimonial del matrimonio y el
régimen de uniones convivenciales; el libro tercero de los derechos personales que se ocupa de las
obligaciones en general y dentro de esas obligaciones en general están los contratos, y como los contratos
son la fuente principal de obligaciones, es a donde más enfoque se le pone en este libro; el libro cuarto
que trata de hechos reales; el libro quinto de la transmisión de los derechos por causa de muerte y por
último el libro sexto de las disposiciones comunes a los derechos personales y reales.

Los contratos se encuentran regulados en el código civil y comercial; la materia general de los contratos
se encuentra en el titulo II del Libro Tercero; en el titulo III se encuentra la regulación de los contratos de
consumo y una tercera parte en el titulo IV que desarrolla la regulación particular de distintos contratos.

Regulación de los Contratos:


El Código Civil y Comercial ha establecido un sistema de regulación con respecto de los contratos que
quiero ordenar de la siguiente manera:

 contratos discrecionales: en ellos hay una plena autonomía privada.


 contratos celebrados por adhesión: cuando se demuestra que hay una decisión a cláusulas
generales redactadas previamente por una de las partes existe una tutela basada en la aplicación
de este régimen.
 contratos de consumo: cuando se prueba que hay un contrato de consumo se aplica el título III sea
o no celebrado por adhesión ya que este último es un elemento no tipificante.
Un momento una discusión con respecto de los contratos de consumo y si los mismos tenían que estar
regulados como un tipo especial de contrato o tirando más al ámbito general; este Congreso finalmente
que los contrato de consumo no son un tipo especial más como es el caso de los contratos de compraventa
sino que son una fragmentación del tipo general de contratos que influye sobre los tipos especiales como
es el caso del contrato de compra venta de consumo y a partir de ahí surge la necesidad de incorporar su
regulación en la parte general más que en la parte especial. Pagina 8 del manual NO ENTIENDO
MUCHO ESTA PARTE, VOLVER A LEER Y PREGUNTAR DUDAS.
Las disposiciones generales de los contratos:
A partir de la definición del artículo 957 se deriva en lo que se conoce como principios específicos que
son aquellos que constituyen la base sobre la cual reposa la noción dogmática de contrato: esos principios
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específicos son la libertad de las partes para celebrar y configurar el contrato dentro de los límites
impuestos por la ley y el orden público; la buena fe en la celebración e interpretación al igual que en la
ejecución del contrato y también la fuerza obligatoria mediante la cual el contrato válidamente celebrado
es obligatorio para las partes.
Los principios básicos:
1. Libertad de partes o de contratación.
2. Buena fe
3. Fuerza obligatoria.
4. Conservación del contrato.
5. Principio de relatividad de efectos.
La Libertad de las Partes:
El artículo 958 es claro cuando establece la caracterización de libertad de contratación en donde
determina que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los
límites impuestos por la ley que son el orden público; la moral y las buenas costumbres -conceptos que se
van a explicar un poco más adelante-.
La autonomía de la voluntad es un principio general del derecho y de fuente constitucional OA no hacerlo
y comprende el derecho a elegir a contratante y de libertad contractual que da derecho a determinar el
contenido del contrato. AHORA, esa libertad de los contratantes tiene limites y excepciones, los primeros
son establecidos por la ley; el orden público; las buenas costumbres; y la moral. es una regla que se
resiente frente a supuestos de desigualdad estructural o funcional.
Orden público; moral y buenas costumbres:
Son conceptos cuyo contenido va cambiando con la sociedad.
El orden público-varia con el tiempo y determinando la sociedad y las costumbres que hay en la sociedad.
NO son conceptos definidos por el legislador, sino que son conceptos para sean interpretados según los
cambios. A veces no se necesita el cambio de normas, sino la forma en la que la sociedad interpreta al
orden público y las buenas costumbres. Esto es importante porque el orden público establece los límites
para contratar.
En materia de contratos importa mucho el momento de su iniciación y su finalidad, esa finalidad si licita
debe ser protegido. Cuando contratamos sacrificamos parte de nuestra libertad, estamos decidiendo donde
ponemos y dedicamos nuestra libertad personal.
Para que haya contratos tiene que haber 3 elementos básicos: consentimiento; causa; y objeto.
Hay cuestiones que se establecen como prohibiciones para ser objeto de contratos porque se entiende que
es de interés del orden público. Como es prohibición no se la puede soslayar. Es más una de las fuentes de
normas de los contratos plantea y se enfoca en el orden público, son la fuente de la unidad sellada y son
las normas indisponibles por las partes, es decir normas que reflejan un contenido que no pueden ser
dejadas de lado por las partes, ejemplo la edad para que una persona es capaz de formar parte de un
contrato; las normas que así lo establecen "esta norma es de orden público". También normas que
establecen la prohibición por parte de los legisladores; también son las normas que establecen como nulo
lo que se haga, no lo prohíben, pero si lo haces es nulo.
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Principio de relatividad de efecto de los contratos: los efectos de los contratos solo afectan a las partes
involucradas en el mismo.
Fuerza Obligatoria:
Este concepto se encuentra expresada en la última parte del artículo 959 cuando se establece que todo
contrato válidamente celebrado este obligatorio para las partes.
Buena Fe:
La buena fe contractual es reflejo del principio general establecido por el código en el título preliminar
cuando se establece en el artículo 9 y que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. de modo puntual
el artículo 961 establece que los contratos deben celebrarse interpretarse y ejecutarse de buena fe.
De un modo genérico la buena fe describe un comportamiento correcto en la actividad jurídica; desde una
perspectiva objetivo implica una regla de obrar con la honestidad; rectitud y lealtad, es trata de un
comportamiento debido y por lo tanto exigible. Buena fe de lealtad.
Desde un enfoque subjetivo describe la convicción de estar actuando legítimamente. Este se entiende
como buena fe creencia, y es a este supuesto de buena fe al que se refiere la ultima parte del articulo 961
del código.
Conservación del Contrato:
Este principio se monte establecido por el artículo 1066 y se trata de un mandato optimación orientado a
posibilitar que el vínculo negación al alcance de los fines previstos por las partes, más allá de la ineficacia
algunas de sus previsiones.
Principio de relatividad de efectos:
Es de la esencia de los contratos que las disposiciones enunciadas por las partes en ejercicio de la libertad
de determinación de contenidos que se les reconoce, pero les afecta a ellas y no perjudiquen a terceros,
quienes sólo habrán de ser alcanzados en los supuestos expresamente previstos por la ley como lo
establecen los artículos 1021 y 1022.
Derecho a la Propiedad:
El artículo 965 establece que los derechos resultantes los contratos integran el derecho de propiedad del
contratante, en sintonía simétrica con el artículo 17 de la Constitución nacional, en cuanto a la propiedad
es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella si no es en virtud de sentencia fundada en ley.
está en unción es comprensiva de los derechos subjetivos emergentes del contrato. esta es la
interpretación consolidada por los presidentes de la corte suprema al sostener que el vocablo de propiedad
empleo por la constitución comprende todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer
fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal
por ley ya sea que se origina en las relaciones privadas o que nazca datos administrativos integra el
concepto constitucional de propiedad.
AHORA, no solamente importa los principios básicos y sus conceptos, sino también la idea de fraude de
la ley.
Fraude a la ley:
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Artículo 12 del codigo. Como dije previamente, es de suma importancia ver la finalidad del contrato; es
importante ver más allá del del objeto declarado para la creación del contrato. Ahora bien ¿Qué es el
fraude a la ley? Uso un acto licito para violar la ley, para burlar una prohibición legal. Esto pasa mucho
con el lavado de dinero, constituir una sociedad no es ilícito, pero si se la hace para evadir impuestos =
eso hace que la sociedad sea ilícita porque fue creada para burlar a la ley.
Definición del contrato dada por el artículo 95: "El contrato es un acto jurídico en virtud del cual dos o
más partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole
patrimonial".  
Lo que importa en el contrato es la posición de parte y no necesariamente la de persona (antes se le daba
importancia a las personas en la antigua definición de contratos del codigo de velez) . Dentro de un
contrato vas a tener a partes y cada una con diferentes roles. Parte hace a un rol jurídico. Ejemplo:
contrato de fideicomiso; ahí tenes 4 roles: el fiduciario; el fiduciante; el beneficiario.
Nuestro Codigo es CIVIL Y COMERCIAL, lo que significa que nuestro codigo unifica los contratos
civiles y comerciales. ANTES teníamos los códigos separados y esto se da por una razón histórica.
Cuando buenos aires se separó de la confederación, velez se quedó del lado de buenos aires debido a que
nació en provincia; buenos aires estaban posicionada en un lugar estratégico, cerca de la confederación y
tenía el puerto. En vista a eso aprovecha esa posesión y toma la decisión de hacerse fuerte en el comercio
y para poder hacerse fuerte el interés estratégico fue el codigo de comercio no el civil y es por eso que
velez fue el encargado de hacer el de comercio. Primero se confecciono el codigo de comercio porque era
la prioridad del momento para ser más fuertes a nivel comercial frente al resto de la confederación. Sin
embargo, cuando buenos aires vuelve a unirse con las provincias, cuando se reincorpora buenos aires a
velez se le da la tarea de hacer también el codigo civil (el comercial ya estaba hecho). Muchas pautas de
cómo se interpreta un contrato ya estaban planteadas en el comercial, velez no las volvía a escribir en el
codigo civil, lo que se hizo después es que una vez reunificado todo se nacionalizo el codigo de comercio
de buenos aires. Hoy en día el codigo se encuentra unificado.
Dentro del codigo al ver la regulación de los contratos (31 contratos regulados) vamos a encontrar gran
cantidad de normas supletorias y algunas normas de carácter imperativo, indisponible para las partes.
¿norma supletoria? Es una norma que va a ser aplicada en caso en que las partes no hayan pactado algo
expreso respecto de alguna cuestión, ejemplo yo puedo hacer un contrato de compra venta en 4 renglones,
el mismo debe tener la fecha; y el lugar en donde se celebra; el nombre de las partes; la cosa vendida; y el
precio. Con esas cosas en 4 renglones, con esos datos mencionados, tenes el contrato de compraventa y
este te sirve para comprarte tanto una lapicera como para comprarte un hotel. Ahora supongamos que las
partes en las normas particulares (que son las normas que confeccionan las partes en el contrato
específicamente) no regulan un aspecto como los defectos que pueda tener la cosa vendida, no pusimos
esos datos de que puede pasar en esos casos que se presente un defecto ahí pero no importa porque ya está
regulado en el codigo, las partes no lo pactaron de forma expresa pero no importa porque para eso entra
en juego la norma supletoria, en el caso del ejemplo entonces me remitiría a la ley de consumidor y
aplicaría la norma de garantías.
IMPORTANTE VER LOS ARTICULOS 957; 959; 962; Y 963.
Concepto de abuso de posición dominante: dentro del abuso del derecho hay una forma de abuso
especifica que es el de la posición dominante, es cuando alguien aprovecha su posición de poder mayor
en el ámbito de mercado para establecer pautas abusivas en el contrato. Esto solo se aplica a las relaciones
económicas, no se aplicaría por ejemplo a casos de familia. Puede darse este abuso entre las relaciones
entre particulares, ejemplo una persona que alquila un departamento desde hace 10 años, sus hijos asisten
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al colegio de la zona, van al medio de la zona y de repente el dueño del departamento aprovecha esa
situación de la familia y aumenta el alquilar de forma disparatada. Artículo 11 del codigo civil y
comercial.
Articulo 11.- Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9° y 10 se aplica cuando se
abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas
contempladas en leyes especiales.
Dos tipos de contratos: de ejecución instantánea y otros que se cumplan a lo largo del tiempo. El
contenido prestacional de un contrato lo pueden establecer las partes, pero hasta donde pueden las partes
establecer el contenido. Hay determinadas situaciones en las cuales las partes NO pueden establecer
contenido en el contrato y esa parte se conecta con el orden público. Artículo 7 del codigo civil y
comercial, a los contratos en curso de ejecución NO se aplica las nuevas normas salvo que se trate de
consumo y le sea más favorable al consumidor.
Artículos:
Articulo 962.- las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a
menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulta en su carácter indisponible.
Como bien dije previamente las partes al formar parte de un acuerdo gozan de la libertad contractual que
básicamente les permite establecer el contenido del contrato obviamente respetando los límites que
establezca la ley. en base a esto se entiende que el ámbito contractual hay 3 tipos de normas:

 las normas particulares o de autonomía: se trata de las que las partes pueden libremente crear en
el ejercicio de la libertad contractual.
 las normas supletorias: Estas son normas reguladas por la ley y son aplicadas con respecto a
instancias de asuntos que no fueron pactados en las normas particulares por las partes al formar
parte del contrato. puede ser que las partes al crear el acuerdo y establecer los contenidos de
acuerdo es olvidado por ejemplo establecer qué pasaría si hay un vicio y en esos casos se
aplicaría la norma supletoria. el artículo 962 establece que en principio todas las normas son
supletorias de la voluntad de las partes y también se deja muy en claro que las normas supletorias
no se imponen las partes y que la función de estas es facilitarles las partes el desarrollo
contractual.
 las normas indisponibles: mencioné previamente estas normas cuando hablé del orden público y
básicamente son normas que no pueden ser dejadas sin efecto.
¿cómo diferenciar una enorme indisponible o una supletoria? para poder ver las diferentes y determinar
que normas supletorias que enormes indisponibles se tiene que atender a lo siguiente:

 Su modo de expresión: a menudo las propias normas establecen la obligatoriedad de su aplicación


o declaran el carácter de orden público desde sus contenidos y estos supuestos son los que
resultan indisponibles para las partes.
 Su contenido: consideran indisponibles aquellas normas que regulan sobre cuestiones de derecho
público; nombre; capacidad; Estado; el domicilio; el matrimonio; orden sucesorio; derechos
reales etc. Y también cuestiones de moral y buenas costumbres.
 Su contexto: se consideran indisponible las normas que regulan en materia de emergencia
cualquiera sea su naturaleza.
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Articulo 963.- cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial las normas se
aplican con el siguiente orden de prelación:
1. normas indisponibles de la ley especial y de este código:
2. normas particulares del contrato
3. normas supletorias de la ley especial
4. normas supletorias de este código
En el caso del artículo 933 lo que se establece así k mente es el orden de prelación de los distintos tipos
de normas, es un tipo de guía que te establece el código para que vos veas en qué momento se aplica que
norma.
Capacidad para Contratar.
Concepto e Importancia del tema:
Previamente yo mencioné que el contrato tiene 3 elementos esenciales: el consentimiento; el objeto y la
causa. se consideran elementos esenciales porque sin la reunión de todos y cada 1 de ellos no hay un
contrato válido. una forma para manifestar ese consentimiento válido es a través de la capacidad jurídica
de una persona para celebrar un contrato.
El Código Civil y Comercial establece como regla general que toda persona humana goza de la aptitud
para ser titular de derechos y deberes jurídicos, como regla general está que todas las personas son aptas
para ser titulares de derechos y para poder ejercer a los mismos. Este enunciado se encuentra en el primer
párrafo del artículo 22 del código que da cuenta del concepto de técnico de lo que denominamos
capacidad y así expresado da cuenta del reconocimiento del derecho a la igualdad.
Capacidad Es la aptitud que una persona tiene para ser titular de derechos y ejercer a los mismos,
capacidad de derecho y de hecho. Es un concepto expresado en el articulo 22 y da lugar al reconocimiento
del derecho a la igualdad -que está en los artículos 16 y 17 de nuestra constitución nacional-. AHORA, la
ley si bien tiene como regla general que todas las personas humanas gozan de la aptitud para ser titulares
de derechos y deberes jurídicos, también es cierto que pueden probar o limitar esa capacidad de derecho
-articulo 22- o restringir a determinadas persona la capacidad de hecho -articulo 23-. ¿capacidad de
derecho? Aptitud para ser titular de derechos; ¿capacidad de hecho? La aptitud para poder ejercer esos
derechos, deberes jurídicos.
Se entiende que como la materia de la capacidad modula aspectos del sistema jurídico relacionados con la
igualdad el acceso de derechos reconocidos por el sistema constitucional, la capacidad integra la unidad
sellada del sistema jurídico, se encuentra en las normas indisponibles para las partes que celebran un
contrato; es decir que no pueden ser abiertas a la modificación por los contratantes.
Me parece pertinente también aclarar que la regulación de la temática de la capacidad en base a las
restricciones y cuáles son las restricciones que el tema jurídico establece en relación con la actitud de las
personas para poder ser titular y ejercer derechos tiene que ver con la concepción política general de la
sociedad y del Estado en un determinado momento de la evolución del país. un ejemplo de esto puede ser
el Código Civil& argentino que se elabora en el siglo 19 bajo un sistema y una visión patriarcal de la
sociedad en la cual obviamente a partir de eso las mujeres eran consideradas incapaces para poder ejercer
un montón de derechos y para ser titular de un montón de derechos. y a partir de la evolución en el día de
hoy a las mujeres se les reconoce -al menos en escrito- la igualdad de derechos. aclaró que se reconoce
por escrito porque el derecho también se ve en la práctica y no cabe duda de que la igualdad de derechos
de las mujeres solamente está en un artículo, pero no se replica en la realidad; es por esto porque las
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mujeres son parte de los 7 grupos establecidos en el artículo 75 inciso 23, que son grupos que han sido
históricamente discriminados y son grupos por los cuales se apunta y se diseñaron acciones positivas para
ir en contra de sistemas discriminatorio histórico. Mencionó este reconocimiento de situación jurídica
especial para estas categorías o grupos mencionados en el artículo 75 porque ese reconocimiento tiene
incidencia en el plano infra constitucional y penetra de diversas formas en las normas de relaciones
jurídicas del derecho civil y es por eso que hoy en día cuando un juez tiene que determinar la capacidad
restringida o la inhabilitación, lo tiene que hacer a medida de la situación de cada persona, debe realizar
un análisis del punto de vista del principio de razonabilidad constitucional y convencional para asegurar
que no resulte discriminatoria esa determinación de capacidad restringida o inhabilitación.

ENTONCES: es importante que cuando hablamos de restricciones a la capacidad, tengamos en claro que
las restricciones que el tema jurídico establece se dan también por una concepción político y social del
momento. Ejemplo: código civil y comercial del siglo 19, un código de contenido sumamente patriarcal,
que tenía una concepción política y social de la mujer determinada y ergo se la consideraba como incapaz
para ejercer y ser titular de muchos derechos como votar. Hoy en día esto no es así y la mujer es
reconocida como una persona capaz, apta para ejercer y ser titular de derechos y esto se da porque la
concepción política y social cambio. AHORA, clave entender también que cuando un juez determina la
capacidad restringida o la inhabilitación, esa decisión la debe tomar desde un punto de vista razonable
constitucionalmente y convencionalmente para asegurar que su decisión no es discriminatoria.

Marco Normativo:
El contrato es un acto jurídico bilateral y por tal razón les son aplicables las reglas generales que en
materia de capacidad establecen el capítulo dos; título 1; libro primero del Código Civil y Comercial.
Desde el articulo 22 hasta el articulo 50. También son relevantes 3 artículos específicos -articulo 1000;
1001; y 1002- se encuentran en el capítulo 4 del título dos del libro 3, sobre la incapacidad e inhabilidad
para contratar.
Primero nos centramos en la parte general y después vamos a los 3 artículos de la parte especial:
Parte general:
Articulo 24.- Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
 
a) la persona por nacer;
 
b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la
Sección 2ª de este Capítulo;
 
c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión. Cuando
se habla de incapacidad se refiere a la capacidad de comprensión, a la capacidad de ver y de analizar un
determinado acto y comprenderlo. Discapacidad desde el punto de vista intelectual.
 
En todos los demás casos que no menciona el articulo 24 -como bien lo dice el artículo 31- nosotros
presumimos que las demás personas son capaces.
 
Se habla mucho de la incapacidad de hecho y de derecho, esta última no exsiste en realidad, si tenes
ciertas restricciones, pero no una incapacidad de derecho como tal.
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Tales personas incapaces ejercen por medio de sus representantes y los derechos que no pueden ejercer
por sí mismos; los representantes de los menores son los padres o tutores; las personas declaradas
incapaces por sentencia judicial los curadores y eso sin prejuicio de la designación de apoyos.

Niños; Niñas y Adolescentes:


 
Menores de edad son los menores de 18: primero antes la mayoría de edad eran los 22; después 21; luego
llegamos a los 18 ajustándolo a la convención de derechos del niño. Durante mucho tiempo tuvimos un
modelo donde los pibes han sido incapaces, no estaban en condiciones para tomar decisiones por su
propia cuenta, todo a través de los padres -particularmente el hombre de la casa-. Hubo una necesidad
por temas de salud, de empezar a charlas el cuando una persona es suficientemente competente para
tomar decisiones sobre su cuerpo. Nace la idea de adolescente -antes se hablaba de menores- en el
artículo 25 del codigo, uno es adolescente desde los 13 años y a partir de ahí el menor va adquiriendo más
capacidad, hay una progresividad en la capacidad, cada vez más posibilidad de ejercer más derechos.
Desde los 13 el menor debe ser oído y en caso de conflicto sobre el consentimiento del menor y de los
padres, interviene un juez y ve que es lo mejor para el menor.
 
En el artículo 26 se reconoce el principio de capacidad progresiva competencia que evidencia el cambio
de paradigma conceptual del sistema jurídico argentino con relación a los derechos y deberes de los niños
niñas y adolescentes. la norma establece que el menor que cuenta con el grado de madurez suficiente
puede ejercer por sí mismo los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. el menor va
madurando, va creciendo y a partir de esa madurez y crecimiento progresivamente va adaptando más
capacidades, más aptitudes para poder ejercer derechos y deberes jurídicos. La consideración de la
capacidad progresiva es de especial relevancia en materia de salud -pero no es solo para la materia de
salud, el articulo 12 de la convención de derechos del niño es clara cuando dice que el niño debe ser odio
y tiene capacidad progresiva en relacion a otros temas más allá de la salud como la educación- y es por
eso que la ley presume que entre los 13 y los 16 la persona tiene aptitud para decidir por sí misma
respecto a los tratamientos que no resultan invasivos, y a partir del 16 puede tomar decisión con respecto
a tratamientos que si resultan invasivos como puede ser un ejemplo piercings o el consumo de ciertos
medicamentos -para mencionar algunos-.
 
ARTICULO 26.-
Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos
a través de sus representantes legales.
 
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
 
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a
participar en las decisiones sobre su persona.
 
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de
aquellos tratamientos que NO resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un
riesgo grave en su vida o integridad física.
 
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o
la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto
entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica
respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
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A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes
al cuidado de su propio cuerpo.

¿con el resto de los contratos que pasa? ahí tenemos que ir a otras normas, por ejemplo, si vamos al
regimen de autoridad de los padres por sobre los hijos en el derecho de familia nos vamos a encontrar con
artículos que establecen que se presume que un hijo mayor de 16 que ejerce un empleo o tiene un título
habilitante está autorizado por los padres para todos los contratos concernientes a ese empleo -se presume
que los padres lo permiten-. También el codigo en el 682 establece que los padres no pueden hacer
contratos por servicios de su hijo sin el consentimiento de esos hijos -mayores de 16- entonces
supongamos que los padres de una chica de 16 le consiguen un papel en una serie de polca pero esa
menor no quiere y entonces los padres si bien son los representantes NO pueden contratar sin el
consentimiento de esa menor de 16. ¿y en el caso del menor de 16? No puede trabajar sin el
consentimiento de los padres, necesitas el consentimiento del menor y de los padres - en el caso de los
menores de 16-. Ese mismo artículo también establece que los padres necesitan autorización judicial para
disponer de los bienes del hijo, si bien los padres en el ejercicio de la responsabilidad parental deben
ocuparse en común de la administración de los bienes del hijo -articulo 685 y 686- no pueden disponer de
ellos a menos que tengan autorización judicial.
 
Otro caso es el de la emancipación: la forma es a través del matrimonio y se aclara que aun siendo
emancipado sigue teniendo limitaciones contractuales como es el caso de que no pueden hacer
donaciones de bienes que obtuvieron a título gratuito a menos que tenga autorización judicial. no puede
donar bienes que recibió y tampoco puede afianzar obligaciones, no puede ser fiador de otro.
 
En nuestro pais hay dos regímenes matrimoniales: el regimen de unión de bienes y el regimen de
separación de bienes; el regimen que en general adoptan la mayoría es el regimen de comunidad de bienes
y que mantiene que los bienes que vos traes al matrimonio, que recibís por herencia o donación son
propias y los bienes que obtienes en el matrimonio, son parte de la unión matrimonial. Entendiendo esto
se ve la limitación del emancipado de que no puede hacer donaciones de bienes que obtuvieron a título
gratuito a menos que tenga autorización judicial.
 
ARTICULO 27.-
Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a la persona menor
de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este
Código.
 
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto
respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad
de cosa juzgada.
 
Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de
edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
 
ARTICULO 30.-
Persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad que ha obtenido
título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de
previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de
su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella.
 
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Ejemplo del artículo 30: Supongamos que tenes un menor que tiene el título de técnico electrónico y se
pone un negocio en donde arregla computadoras y resulta que hay alguien que lo demanda porque cuando
mando a arreglar la computadora a la misma se le borro el disco duro lo cual le complico mucho. En ese
caso no tienen que estar los padres en el juicio ni dar la autorización.

Capacidad y Competencia:
Hay una necesidad de diferenciar el concepto de capacidad de ejercicio con el de competencia, este
último es un concepto que proviene del campo bioético - un campo y se dedica a promover los principios
para la conducta más apropiada de ser humano- y se encuentra asociado con la noción de capacidad
progresiva, una noción en el cual se le reconoce una persona la posibilidad de hacer por sí misma algunos
actos vinculados con su derecho a la salud y el cuidado de su propio cuerpo. Esta noción en el cual a
medida que estamos madurando y creciendo vamos adquiriendo la posibilidad de ejercer más deberes
jurídicos, es el caso de lo que plantea el articulo 26 con los niños y adolescentes sobre los tratamientos
médicos. El articulo 26 es una norma que recoge el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y
adolescentes en sintonía con las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño y con las
exigencias establecidas en la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El artículo 26 y el contenido de este reconoce lo que surge el artículo 12 de la Convención
sobre Derechos del Niño, en el cual se establece un amplio ámbito de aplicación del derecho a ser oído
que se extiende no solamente el ámbito de la salud, sino que también se extiende a temas sociales;
escolares; cultural; político o recreativo y a su participación en los asuntos que les conciernan y en
aquellos que tengan interés. En materia de salud es muy relevante el nuevo paradigma el derecho del niño
al cuidado de su propio cuerpo en el marco de la responsabilidad parental y en este ámbito del derecho a
la autodeterminación de los niños y adolescentes se encuentra ligado al consentimiento informado, que
exige que se le provea información suficiente y adecuado con relación a diagnósticos; pronósticos y
alternativas terapéuticas, al igual que procedimientos recomendados por el médico para que así el menor
pueda expresar que es lo que considera conveniente; es acá donde juega la importancia del concepto de
competencia, con el cual se analiza si el sujeto puede o no entender acabadamente lo que se le dice, cuáles
son los alcances de la comprensión y si puede comunicarse si puede razonar las alternativas si tiene
valores para poder jugar. La idea de competencia obliga para que se revea las tradicionales consultas de
capacidad y de autoridad paterna, debe pensarse en la teniente del cuidado del propio cuerpo en una
alternativa que concilie su ejercicio con la responsabilidad parental, excluyendo del ámbito de la
representación de los padres aquellos actos que en funciones de madurez el niño pueda ejercer por sí
mismo, o en su caso con la asistencia de sus progenitores. Se debe ver el caso concreto y analizar si
después de proveer la información el menor con su madurez y edad logra comprender lo que se le dice, si
está en condiciones de formarse en un juicio propio de manera razonable e independiente, se debe tener
en consideración la opinión de los del menor en base a cuestiones que puedan afectar los intereses y
derechos y esto sea tanto para temas de salud como para otro tipo de cuestiones como bienestar del
artículo 12 de la de la convención. A partir del análisis de ver si hay competencia por parte del menor, si
el menor logra comprender o no la información que se le da, se toma la decisión de si se sigue adelante o
no con lo que quiera el niño, aclaro esto porque a veces se entiende que la ley hace lo que el menor quiere
y no es ese el caso, al menor que tenga la entre 3 y 6 años y 16 para arriba se le da y provee la
información para que después se pueda hacer un análisis del menor es capaz de entender lo que se le está
diciendo y a partir de ahí fijarse si es menor es capaz de tomar una decisión con respecto al tema de salud
o de otras cuestiones políticas o educativas o sociales.
20

La capacidad puede entenderse como la potencialidad de hacer una cosa. Implica poder, aptitud, pero es
un concepto estático. La competencia sería la plasmación, dar forma concreta a esa aptitud, a esa
potencialidad en acto, la capacidad llevada a contextos determinados, concretos, ligados a la acción.
Restricciones al ejercicio de la capacidad e inhabilitados:
Otra cosa que tenemos son personas capaces cuya capacidad puede ser restringida y acá están los juicios
de determinación de la capacidad. A diferencia de lo que pasaba antes donde había una categoría en
donde había personas incapaces y personas inhabilitadas, este último no podía llevar a cabo actos de
disposición ¿Qué son actos de disposición? Acto de disposición es un acto que cambia la composición
cualitativa del patrimonio de la persona, la persona tiene un auto y lo hace plata -ejemplo- pero si la
persona no lo vendiera al auto, pero lo alquilara, se hablaría de acto de administración porque no hay un
cambio de la compasión cultiva, solo hay una renta. Los inhabilitados no podían hacer actos de
disposición, pero sí de administración.
Ahora el codigo lo que prevé es que los jueces hacen sentencia a medida sobre la capacidad de las
personas y se puede restringir la capacidad de una persona o declararla incapaz.
La sentencia dictada en un proceso de restricción de capacidad debe establecer la época en la que la
situación se manifestó, lo que tiene interés para el eventual planteo de nulidades con relación a los actos
realizados por el afectado y para establecer el régimen de protección, asistencia y promoción de la mayor
autonomía posible señalando las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción
con la indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación y debe determinar la
extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la
afectación de la autonomía personal sea la menor posible, se trata de una ascendencia hecha a la medida
de las necesidades de la persona.
La sentencia se inscribe en el registro de Estado civil y capacidad de las personas y la inscripción que
produce efectos frente a terceros.
En el caso de la capacidad restringida y su sentencia, se puede designar apoyos a esa persona para que lo
ayuden a realizar determinas actividades por ejemplo que una persona apoye a tener contactos con los
médicos y si lo declara incapaz puede declarar un curador. Todas estas son medidas de protección. De acá
parte el ver la validez de los actos de esas personas, los actos anteriores pueden ser anulados si se ve que
pueden ser peligrosos o perjudican y los actos futuros son nulos; se tiene que ver los actos anteriores de
los posteriores.
Las restricciones al ejercicio de la capacidad se establecen para beneficio y protección de la persona y
siguen algunas reglas básicas enunciados en el articulo 31 del código.
Articulo 31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las
siguientes reglas generales:

a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre


internada en un establecimiento asistencial;

b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la


persona;

c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el


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proceso judicial;

d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su
comprensión;

e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser
proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.
Nuestro actual sistema jurídico distingue la persona con capacidad restringida de la que padece
incapacidad que es aquella que es absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresa
su voluntad por cualquier modo o medio -articulo 32-.
Articulo 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la
capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una
alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio
de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43,
especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de
la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las
preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su


entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos
resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.
 En el caso de los inhabilitados para el ejercicio: según se establece en el artículo de 48 pueden ser
inhabilitados quienes por la calidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge; conviviente OA
sus hijos menores de edad o con discapacidad la pérdida del patrimonio como puede ocurrir en el caso de
los ludópatas. La declaración de inhabilitación conlleva, como dije previamente, a la designación de un
apoyo en debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y los demás
actos que fijé el juez en la sentencia.

Diferencia entre incapaces e inhabilitados: los incapaces son personas que por una discapacidad mental
no tienen la capacidad legal para actuar, mientras que, en el caso de lo inhabilitados, estos pueden tener la
capacidad legal, pero se encuentra inhabilitado por una sanción o limitación legal. El inhabilitado, es una
persona capaz de hecho con algunas limitaciones y los incapaces carecen de esa capacidad de hecho, no
es que tienen limites por medio de una sanción, sino que son personas que carecen de la habilidad mental
para poder ejercer derechos.

Inhabilidades del derecho para contratar:


El código emplea la expresión inhabilidades para contratar para referirse a supuestos en los que
determinadas personas carecen del derecho a realizar determinados contratos, las que la doctrina
denominada por tiempo incapacidades de derecho para contratar. Las inhabilidades para contratar son los
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supuestos de excepción a la regla general de la plena capacidad para contratar en los que una norma de
carácter indisponible para las partes prohíbe a determinados sujetos la celebración de determinados
contratos.
En resguardo del orden público y para evitar que determinados sujetos pueden aprovecharse de las
ventajas que puede darle una posición pública o privada con relación intensa ajenos se establecen
supuestos específicos de inhabilidades para contratar.
Tenes las inhabilidades generales y las especiales.
En el caso de las inhabilidades generales:
 Las inhabilidades generales son las que se encuentran plasmadas en el artículo 1001 del código, en este
artículo se establece que no pueden contratar, en interés propio o ajeno, los que están impedidos de
hacerlo conforme a disposiciones especiales aclaramos en la norma que los contratos cuya celebración
está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. ¿Qué
significa interpósita persona?  Es una persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un
acto jurídico por encargo y en provecho de otro.
Articulo 1001.- Inhabilidades para contratar. No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el
caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya
celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.
El artículo 1001 establece las reglas generales aplicar a los supuestos de inhabilidades para contratar para
todos aquellos casos en que se encuentren impedidos de hacerlo por disposiciones especiales. Este
artículo comprende tanto las inhabilidades previstas en el artículo 1002 y otras que surgen de
disposiciones de diversas como en los artículos 1341;1348; 1535 y 1676 del código. Lo que se persigue es
evitar que determinados sujetos que se encuentran en una posición que se les da alguna ventaja concreta,
frente a otros intereses con los que se encuentran vinculados o por los que deben velar, se aprovechan de
la situación para obtener una ventaja particular.
En el caso de las inhabilidades especiales:
Las inhabilidades especiales se encuentran en el articulo 1002.

Articulo 1002.- Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio:

a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado
encargado
b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto
de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido;
c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han
intervenido;
d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las
testamentarias que estén a su cargo.
Como se ha visto, el enunciado de supuestos de inhabilidades especiales para contratar, contenido en el
art. 1002 CCyC, no tiene carácter taxativo, pues disposiciones similares, referidas a diversas relaciones
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jurídicas, surgen de una pluralidad de normas que integran el ordenamiento jurídico argentino. Todos los
incisos presuponen la posibilidad de aprovechamiento de una determinada posición de ventaja o de poder.
a) Funcionarios públicos en general: el primero de los supuestos se refiere a la inhabilidad establecida
respecto de los funcionarios públicos, en sentido general, a quienes se les impide contratar respecto de
bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. La norma alcanza a todo
funcionario público, cualquiera sea el poder en el que desempeñe funciones, por lo que no solo cabe
considerar alcanzados por esta prohibición a los dependientes del Poder Ejecutivo del que se trate —es
una disposición de derecho común y, por ello, se aplica en todo el país, a funcionarios públicos de todos
los niveles y estructuras— sino también a los que cumplen funciones en el ámbito legislativo o judicial,
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
b) Sujetos vinculados con la administración de justicia: con un mayor nivel de especificidad, en el
segundo inciso se impide a un conjunto de servidores del sistema de justicia celebrar contratos respecto
de bienes relacionados con procesos en los que han tenido intervención; prohibición que comprende
también a los abogados y procuradores, mencionados en el tercer inciso, y a los albaceas que no son
herederos, quienes no pueden celebrar contrato de compraventa sobre bienes que integran el acervo
hereditario de las sucesiones testamentarias en las que intervienen, según se establece en el último párrafo
de la norma.
c) Cónyuges bajo el régimen de comunidad: en el cuarto inciso se impide a los cónyuges que adoptaron el
régimen patrimonial de comunidad de bienes, celebrar contratos entre sí. El de comunidad de bienes es el
régimen básico, de aplicación en caso de no optar los cónyuges por el de separación de bienes (conf. art.
463 CCyC); supuesto este en el que no existe impedimento para que los integrantes de la unión
matrimonial celebren contratos entre sí.
Régimen de Nulidades:
Los actos nulos son los que presentan nulidad manifiesta (la nulidad ya esta establecida por la ley) y los
anulables son de nulidad no manifiesta, que es la que requiere de la producción de prueba para su
determinación.
Nulidad absoluta: la nulidad es absoluta cuando el acto se encuentra en oposición al orden público; la
moral y las buenas costumbres. Son nulos de nulidad absoluta aquellos actos que violan una prohibición
legal específica hoy sancionado con la nulidad por el ordenamiento jurídico; en estos supuestos la nulidad
puede ser declarada de oficio por el juez, como ocurre en los casos enunciados del articulo 1002. La
nulidad absoluta puede ser planteado por cualquier persona interesada en su declaración -salvo por quien
sabía o debía saber de la existencia del vicio- por el ministerio publico o declarada por el juez de oficio.
Nulidad relativa: la nulidad es relativa cuando se encuentra establecida debido a la protección de un
interés particular como puede ser el caso de una persona declarada incapaz. la nulidad relativa de los
actos no puede ser declarada de oficio por el juez, sino que debe ser a instancia de la persona en cuyo
beneficio se establece, articulo 388.
Los contratos nulos: son nulos los actos celebrados por los incapaces de obrar absolutos o relativamente
incapaces en cuenta el acto o que dependiesen de la autorización del juez o de un representante necesario
y también los actos celebrados por quienes son alcanzados por una incapacidad jurídica especial. Los
actos celebrados por los relativamente incapaces y los incapaces de obrar absolutos son actos de nulidad
relativa, y en el caso de los actos celebrados por personas con incapacidades especiales, son actos de
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nulidad absoluta. ¿incapacidad jurídica especial? La carencia de aptitud de una persona para la realización
de deberes jurídicos.
Los contratos anulables: son anulables los contratos celebrados por quienes padecen una incapacidad
accidental pues la determinación de ellas requiere de la evaluación de elementos de prueba. si la nulidad
relativa sólo puede ser declarada a petición de la parte en cuyo beneficio ha sido establecida, de sus
representantes, sucesores y terceros interesados.
Los efectos de la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz de ejercicio o con capacidad
restringida se diferencia de la regla general en materia de nulidad de los actos jurídicos, que propende,
inclina a la restitución de las cosas al estado anterior al acto. El artículo 1000 establece que declara la
nulidad del contrato celebrado por alguien en alguna de estas situaciones la parte y capaz en principio no
tiene derecho a exigir la restitución o el reembolso de lo pagado o gastado EXCEPTO en los casos en los
cuales el contrato ha enriquecido a la parte incapaz o con capacidad restringida y en la medida de ese
enriquecimiento. Ejemplo del viejo y los bonos del banco. La carga de la prueba recae en la persona
capaz.
Legitimación y capacidad para contratar:
La doctrina hace una distinción entre la capacidad y la legitimación. La capacidad es la aptitud de una
persona para ser titular de derechos y ejercer deberes jurídicos y la legitimación es la especifica posición
de un sujeto respecto de otros o con relacion a ciertos bienes o intereses ajenos.
Hay 3 requisitos para que una persona goce de legitimidad ordinaria y esos son: que tenga titularidad de
derecho, capacidad de derecho y de ejercicio y además que goce del poder de disposición del derecho.
¿poder de disposición del derecho? Una potestas reconocida a un sujeto con relacion a un objeto para que
este sujeto actue sobre ese objeto, en este caso sobre bien.
También existe una legitimación de segundo grado, como ocurre en el caso de un mandatario legitimado
para contratar respecto al negocio que se le encargó en tanto el mandante está legitimado para gozar de
capacidad, gloria y poder de disposición. la legitimación para contratar es una noción que atienda en tal
caso a la idoneidad o aptitud de una persona para emitir una declaración de voluntad jurídicamente eficaz
con relación a la patrimonial ajena.
Ejemplo: un fallido que en virtud de sentencia de quiebra es desapoderado de sus bienes tiene capacidad
de ejercicio y conserva la titularidad de los bienes del concurso hasta tanto hayan sido rematados, pero
por el desapoderamiento no pudo disponer de ellos y si lo hace el contrato es inoponible la masa por
carecer el autor del acto de legitimación para obrar.

Consentimiento.
Definición:
Previamente mencione que el contrato tiene 3 elementos esenciales y uno de ellos (los otros dos siendo la
cusa y el objeto) es el consentimiento.
¿Qué es el consentimiento? Es un acto complejo que se integra con la voluntad interna de cada una de las
partes del contrato, con su exteriorización; de forma tal que dos o mas declaraciones de voluntad
concurren para obligarse de un modo especifico. Es un acto complejo de declaración de voluntad y de
exteriorización de esa voluntad.
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La voluntad como fuente para obligarse debe cumplir con los siguientes requisitos:

 Ejecutada con discernimiento.


 Ejecutada con intención.
 Ejecutada con libertad.
 Que se manifieste por un hecho exterior.
¿Cómo se exteriorizan los actos? Los actos se exteriorizan de diferentes formas: puede ser oralmente; por
escrito; por signos inequívocos; o por ejecución de un hecho material.
La manifestación tacita de voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con
certidumbre.

Entonces: Consentimiento es un acto complejo que se encuentra configurado por la declaración de


voluntad y su exteriorización. Esa declaración de voluntad y exteriorización se encuentran bajo la forma
de oferta y aceptación. el consentimiento se tiene y formula cuando se acepta una oferta, cuando dos o
mas partes se ponen de acuerdo, una parte le manda a otra una oferta y si la parte que recibe la oferta la
acepta= ahí tenes el consentimiento.

Oferta:
¿Qué es la oferta? Es la manifestación de voluntad de una persona dirigida a otra para hacer o no hacer
algo, es una declaración de voluntad unilateral dirigida a otra persona para iniciar el proceso de formación
del consentimiento. Esa otra persona a la que se va a encontrar dirigida la oferta puede: determinada;
determinable; o indeterminada -en estos casos hablamos más de invitación a ofertar-. ¿invitación a
ofertar? Es un acto que conduce a la oferta, es una propuesta a que una persona realice una oferta, un
ejemplo puede ser: una empresa que invita a la aplicación del publico a suscribirse a sus acciones;
anuncio de reclutamiento invitando a la aplicación; tarjeta de menú de un restaurante que muestra los
precios de alimentos. La invitación a ofertar muy ligada al consumo. Es una declaración de voluntad,
dirigida a la una pluralidad de personas o al publico en general, invitando a los destinatarios a iniciar
tratativas o a formular a su emisor una oferta de concreción de un contrato. Articulo 973.
Articulo 972.- La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la
intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de
ser aceptada.
La oferta tiene requisitos: debe ser emitida con la intención de obligarse; debe ser seria y debe estar
destinada a crear, modificar o extinguir un contrato. En relacion al objeto de la oferta, la misma puede ser
alternativa (en donde se indican distintos contenidos obligacionales y se tienen que aceptar uno, como por
ejemplo se puede establecer la opción de vender o alquilar en la oferta y el que recibe la misma debe
elegir uno) o puede ser indivisible (en donde o aceptas todo el contenido obligacional o no hay trato).
En principio, no hay contrato si no aceptan la oferta todos los destinatarios de esta, pero como todo hay
excepciones que son aquellas que marca la ley en casos en los cuales la ley autorice a la mayoría de los
destinatarios a celebrar el contrato en nombre de todos o que permitan la conclusión del contrato solo
entre quienes lo hayan consentido (solo entre aquellos destinatarios de la oferta que haya consentido a la
misma).
¿Cuándo uno se ve obligado a la oferta? En el caso de los proponentes/oferentes, una vez que la envían se
ven obligados -en principio- al contenido de la oferta (ósea, ellos fueron quienes establecieron sus
contenidos así que están de acuerdo con su contenido). Quien hace la oferta queda obligado en los
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términos en que la hace, con los alcances del contenido y la forma del contrato que EL OFERANTE
PROPONE, ella es importante porque puede pasar que la persona que recibe la oferta la vuelva a mandar
con algunas modificaciones y a partir de ahí el oferente original ya no se encuentra obligado porque el
contenido de la oferta de está cambiado. Ejemplo: A le manda a B una oferta con clausulas y contenido
especifico para el contrato que se desea celebrar, pero B le manda la oferta con modificaciones, en ese
caso A se convierte en el receptor de la oferta y B en el que propone y A ya no esta obligado con el
contenido de la oferta de B porque no hizo esa nueva oferta.
En el caso de los plazos de la vigencia de la oferta: los mismos empiezan a correr desde la fecha de su
recepción EXCEPTO que la misma tenga una previsión diferente. En relacion al tiempo en la oferente
queda obligado, ese tiempo es cuestión de lo que este en los términos de la oferta.
En el caso de la vigencia de la obligatoriedad de la oferta, esta vigencia se conjuga con la posición de los
destinatarios, es decir que, si la oferta se hizo a una persona presente o formulada por un medio de
comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, la oferta solo puede ser aceptada inmediatamente. Por
otro lado, En el caso que la propuesta se haga a una persona que no está presente, sin fijación de plazo de
aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que pueda razonablemente esperarse la
recepción de la respuesta expedidas por los medios usuales de comunicación.

En resumen:

 si la oferta se hace por medios de comunicación instantáneos o están todas las partes presentes =
la aceptación de la oferta debe ser inmediata.
 Si la oferta se hace por medios de comunicación no instanteos o las partes están en diferentes
lugares= esperar la respuesta en un tiempo razonable.

La oferta puede ser retractada si el destinatario recibe la comunicación de su retiro antes o al mismo
tiempo en la recepción de la oferta. Articulo 975.
Articulo 975.- La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de
su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.
En el caso de la caducidad de la oferta, la caución extingue el derecho no ejercido el legislador
introducido en el proceso de formación del consentimiento del supuesto de caducidad de la oferta y de la
aceptación por la muerte o incapacidad de las partes. es decir que la forma en la cual una oferta puede
quedar caducada es a partir de la muerte o incapacidad de una de las partes. Se entiende también que
aquella persona que aceptó la oferta ignorando la muerte de la incapacidad del oferente y que a
consecuencia de esto aceptación ha hecho gastos o sufrió pérdidas tiene derecho a reclamar su reparación,
Cabe mencionar que el tema éste trae un poco de debate en la doctrina particularmente con respecto a
cuáles son los alcances de la reparación.
Hay un tipo de oferta que es la oferta electrónica, la misma es una declaración de voluntad a través de un
medio electrónico dirigía de amor explícito de otra persona que también puede dirigirse a personas
indeterminadas.
Aceptación:
¿Qué pasa con la aceptación? la aceptación es una declaración de voluntad lateral dirigida al oferente, de
contenido coincidente con la de la oferta. La aceptación pura y simple de la oferta, sin condicionamientos,
perfecciona el contrato; para que el contrato se concluya es necesario que la parte a la cual se encuentra
dirigida la oferta la acepte.
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La aceptación se da de toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta,
puede aceptar de forma expresa o de forma tacita al realizar actos que den a entender la conformidad con
la oferta. En los casos en donde es obligatorio expedirse, el silencio es una forma de declarar aceptación
(articulo 979).
ACLARACION: cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace el manifestar su aceptación
no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser
admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante.
Articulo 978.- Aceptación; Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena
conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su
aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las
modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. La
aceptación es la imprescindible contracara de la oferta y de ella depende la generación del consentimiento
valido.
Articulo 979.- Modos de aceptación; Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad
con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de
expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes
hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
Según el articulo 979 y como mencione previamente, la aceptación puede manifestarse de 3 modos:

 Tácitamente: la aceptación se manifiesta por medio de conductas del destinatario que el mismo
no desarrollaría de no haber aceptado la oferta, por ejemplo, que cumpla con las obligaciones
expresadas en la oferta.
 Expresamente: la aceptación se produce por medio de una manifestación verbal, ya sea por
escrito o por signos inequívocos.
 Por silencio: en principio y según lo que establece el artículo 263 el silencio guardado por el
destinatario de la oferta no puede ser considerado como aceptación a menos que en la oferta está
establecido expresamente que el receptor de la oferta debe expedirse.
Entonces tenemos dos supuestos: que transcurre un tiempo el aceptante introduzca cambios en el
contenido de la oferta en cuyo caso se conoció como una oferta por un contrato distinto o bien que
proponga lo fuera ante los cambios inmediatamente, en cuyo caso se perfecciona el contrato.
La aceptación de un contrato no tiene porque ser inmediata, el consentimiento no tiene porque darse de
forma instantánea, se puede dar a través de un mecanismo progresivo en donde las partes negocien con
acuerdos parciales y aceptaciones sucesivas para luego llegar a un acuerdo definitivo. En relacion a los
acuerdos parciales el codigo civil y comercial establece en el artículo 964 que esos acuerdos parciales de
las partes concluyen el contrato si todas ellas expresan su consentimiento con los elementos esenciales
particulares.
¿te podes retractar de una aceptación? La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro
es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. La retractación de la aceptación es una
manifestación unilateral de voluntad cuya intención es la de privar de efectos jurídicos a otra
manifestación de voluntad anterior formulada por la misma parte por la que se comunicó la aceptación de
la oferta.
Articulo 981.- La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el
destinatario antes o al mismo tiempo que ella.
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Consentimiento entre presentes y ausentes:


El concepto de presencia o de ausencia en lo que es la formación del consentimiento no responde a un
criterio de proximidad física sino más bien que se vincula con la existencia de un plazo, convenido o
impuesto por las circunstancias. No se trata de una distancia física, sino más bien de una distancia
juridica.
Se consideran celebrados entre partes: en los que no hay una solución de continuidad entre oferta y
aceptación, se realiza esa celebración de forma instantánea.
Se considera celebrado entre ausentes: en aquellos casos en los cuales media un plazo entre una
manifestación y la otra, sin importar la localización física de los sujetos involucrados en el intercambio.
Aclaración: la existencia de un intervalo temporal entre la formulación de la oferta y la respuesta puede
resultar o por las características del medio de comunicación que se emplea o por la propia decisión de las
partes en cuyo caso de la oferta debe ser considerada como fórmula a persona que no está presente y el
proponente queda obligado hasta el término del plazo que resulta razonable para recibir la respuesta. Es
por esto que dije previamente que se vincula con un plazo impuesto por las circunstancias o
CONVENIDO.

Es decir que ese consentimiento entre partes y ausentes puede ser por el propio medio de comunicación
que las partes se encuentran separadas y que el medio comunicación sea inmediato o no o también puede
ser que el medio puede ser inmediato pero las partes decidieron en la propia oferta que hay un plazo para
poder responder a la oferta.

¿Cuándo debe considerarse concluido el contrato en el caso de que haya un lapso entre oferta y
aceptación? La doctrina utiliza los siguientes criterios:

 De la declaración: criterio por el cual se considera concluido el contrato con la declaración de la


situación de la oferta.
 De la expedición: criterio en virtud de que requiere que la declaración de la aceptación de la
oferta sea enviada al oferente y una vez hecho se entiende perfeccionado el contrato.
 De la recepción: criterio por el cual considera que el contrato se concluye cuando el oferente
reciba la aceptación.
 de la información: criterio en el cual se considera confirmado el consentimiento cuando el
oferente toma conocimiento del contenido de la aceptación.
Nuestro codigo civil adopta el criterio de la recepción de la comunicación; establece el artículo 980 que la
aceptación perfecciona el contrato entre presentes cuando es manifestada; entre ausentes, si es recibida
por el proponente durante el plazo de la vigencia de la oferta. Ver articulo comentado.
Articulo 980.-
El artículo 983: se considera que la manifestación de la voluntad de una parte es recibida por la otra
cuando está la conoce o debió conocer la, trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de
un instrumento pertinente o de otro modo útil. en las comunicaciones electrónicas es un criterio válido
que la declaración ingrese al ámbito del control del receptor por caso a su computadora.
Consentimiento en los contratos electrónicos:
Los contratos electrónicos surgen a partir de los avances tecnológicos y por la necesidad de reconsiderar
viejos dogmas en materia de contratos. Los contratos electrónicos son aquellos acuerdos que se celebran,
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cumplen, ejecutan por medios electrónicos, tiene como una regla (pero no excluyente) no tener la
presencia física de las partes en el mismo lugar, y estas en realidad prestan su consentimiento en origen y
destino por medio de equipos tecnológicos y no en persona. Es rigor mencionar que la mayoría de los
contratos y particularmente los de contratos electrónicos de consumo se celebran por medio de la
modalidad click wrap, que consiste en que las cláusulas y condiciones se aceptan por medio de un click.
Estos contratos reconocen distintas variantes:

 contratos celebrados instantáneamente: esto se hará en tanto no medie una instancia jurídica entre
oferta y aceptación, las celebraciones entre presentes.
 contratos celebrados no instantáneamente: estos serán o cuando haya un espacio temporal que
interrumpe de cualquier modo el proceso de intercambio entre oferta y aceptación, la celebración
es entre ausentes.
 contratos de consumo a distancia: esto es sin la presencia física simultánea el proveedor y
consumidor, las celebraciones entre ausentes, pero además por tratarse de una contingencia una
posición de desigualdad negocia la recepción de la aceptación pronunciada por el consumidor
exige además que el proveedor comunique que la recibido como modo conclusivo de la
celebración del contrato. Es un contrato de consumo que se da entre proveedor y consumidor y
por eso se entiende que hay una posición de desigualdad.
En el caso de los contratos electrónicos, su introducción trae ciertas modificaciones sobre la formación
del consentimiento, particularmente en relacion a: la oferta; el deber de información; y la revocación de
aceptación. estos puntos gozan de regulaciones específicas.
En relacion a la oferta: la misma en términos de contratación electrónica se encuentra regulada en el
articulo 1108 del codigo el cual dispone que ¨las ofertas de contratación por medios electrónicos o
similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente o en su defecto durante todo el
tiempo que permanezcan accesibles a destinatario, y además el oferente debe confirmar por vía
electrónica y sin demora la llegada de la aceptación¨.
En el caso del deber de información: El Código Civil y Comercial prevé primero que nada la obligación
genérica del proveedor de informar al consumidor del contenido mínimo inicial del contrato y además
establece que cuando se utilizan técnicas de comunicación electrónica para seguir haciendo un contrato de
consumo distancia deben informarse todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio
elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro de quien
asume esos riesgos. la última se encuentra regulada en el artículo 1107 del código. La LDC también prevé
la necesidad de que la información sea clara, cierta y detallada, al igual que gratuita.
Después tenemos a la aceptación mediante un click: se ha generado un debate con respecto a si la mera
acción hacer un clic es suficiente para poder configurar una aceptación valida, en justificación de la
validez del contrato se ha dicho que hay muchas maneras para poder ilustrar, maneras que son una mas
creativa que la otra, en la búsqueda del consentimiento y la manifestación sean eficaces, como es por
ejemplo; en la ventana buena página ve el control se presenta arriba y los botones para las relaciones
están abajo o que la opción estación sólo es liberada después de corrido todo el contrato a través de la
barra lateral. otra básicamente lo que establecen las justificaciones del montón de métodos para poder
ilustrar el consentimiento. también se utiliza mucho la jurisprudencia norteamericana porque ha habido
muchos casos con respecto a los contratos electrónicos y la situación por un clic y mucha jurisprudencia
que justifica justamente este tipo de aceptación. y también tenemos jurisprudencia establecida en el
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derecho nacional antes de la entrada en vigor del nuevo código donde ya se consagraba la validez de este
tipo de aceptación.
En el caso de la revocación de la aceptación: El Código Civil dispone que en los conductos celebrados
fuera del establecimiento convertir esta distancia el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar
la salutación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato y que la notificación
de esta revocación al proveedor debe hacerse por escrito por medios electrónicos o similares. esta
redacción el código es muy parecido a la redacción del artículo 34 de la ley de consumidor.
En el caso de las prácticas y situaciones jurídicas abusivas: el artículo 8 bis de la LDC establece que los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los Consumidores y
Usuarios en el mismo sentido está el artículo en 1097 que impone la obligación de los proveedores de
garantizar condiciones de atención y trato digno y de abstenerse de desplegar conductas que coloquen a
los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
A continuación, veremos las prácticas abusivas más usuales que pueden presentarse frente a quien adhiere
a clausulas predispuestas por medios electrónicos:

 Incumplimiento del deber de información.


 Texto en idioma extranjero o con deficiencias en la redacción.
 Falta de acceso al texto legal.
 Leyenda del acepto o de estoy de acuerdo: se puede entender como algo abusivo que se muestra
el texto del contrato sin darle al usuario la opción de aceptar mediante un clic y se entiende que lo
correcto sería que la opción de aceptar aparezca al final del texto, que se requiera que el usuario
baje hasta el final del mismo para encontrarse con la opción de cercar y que no aparezca marcada
o en todo caso aparezca marcada la opción de no aceptar de modo que requiere de una acción
positiva que no deje lugar a dudas de la verdadera voluntad del usuario.
 Presunción del consentimiento del usuario respecto de cláusulas adicionales: esto es una práctica
abusiva bastante habitual que consiste en no dejar explicitadas en el cuerpo principal del contrato
algunas cláusulas que tienen efectos jurídicos y en realidad estas cláusulas se encuentran
mencionadas en un link o hipervínculo que por lo general la gente no visita. es decir, las cláusulas
que no se ponen en el texto sino que se ponen links aparte que por lo general nadie ve y la parte
que pone esos links sabe que nadie va a esos hipervínculos.
 Inexistencia de previsión de garantía o de asesoramiento posterior: en los coches eléctricos que
consumidores celebra con prestadores internacionales no radicados en el país nada 6 y sobre la
garantía o asesoramiento de los cuales puede acudir ante un defecto en un producto una mala
prestación del servicio contratado.
 Inexistencia de posibilidad de dar de baja el servicio contratado por el mismo medio a través del
cual se contrató: en este caso en donde no se permite la posibilidad de dar de baja la aceptación
hay una gran violación con respecto del artículo 10 ter de la ley del derecho del consumidor.
En conclusión: el avance de las tecnologías trajo la necesidad de una nueva forma de contratación en el
modo de los contratos electrónicos y esta introducción nueva trajo consigo la necesidad de repensar
conceptos tradicionales del derecho. Trae la necesidad de repensar el concepto de contratación
contractual; trae consigo un problema de voluntad grande, la cual se encuentra muy reducida al acepto o
no; y también trae ciertos problemas como: serios cuestionamientos en relación a la prueba, al
incumplimiento del deber de información, a la falta de acceso al texto legal o a ciertas deficiencias en su
redacción, a la leyenda "Acepto" o "Estoy de acuerdo", a la presunción del consentimiento del usuario
respecto de cláusulas adicionales fuera del contrato, a la inexistencia de garantía o de asesoramiento
31

posterior, a no permitir dar de baja el servicio contratado por el mismo medio por el cual se lo contrató. la
mayoría de estos casos podrían resolverse a través de la aplicación de las normas del Código Civil y
Comercial, y, fundamentalmente, de la Ley de Defensa del Consumidor, y otros, dadas sus
particularidades, demandarían, de lege ferenda, de una reglamentación específica.
Formación por adhesión a clausulas generales predispuestas:
En principio como regla general el consentimiento que caracteriza el modelo clásico del contrato, en la
formación del contrato hay una formación entre iguales en un contexto de negociación paritaria. pero eso
es una regla general porque la regla también reconoce supuestos en los cuales no hay una negociación
totalmente paritaria y hay una disminución de la influencia de una de las partes en la conformación del
negocio para el contrato. Este supuesto se ven los contratos por adhesión a clausulas generales
predispuestas, acá no hay total paridad de las partes, hay una parte que tiene que ver si se adhiere o no a
las clausulas ya hechas.
Los contratos por adhesión son aquellos en donde uno de los contratantes adhiere a las clausulas
predispuestas de forma unilateral y la otra parte no participo en la redacción de esas cláusulas, de ahí esa
falta de paridad en la negociación y esa posición de falta de influencia de una de las partes. Una parte
agrega clausulas unilateralmente y la otra tiene que ver si consiente o no a esas clausulas para formar
parte del contrato.

 La adhesión describe jurídicamente un modo de formación del consentimiento; de celebración del


contrato. Es una característica del acto del aceptante.

 La predisposición es en cambio, una técnica de redacción que nada dice sobre los efectos. Es el
contenido.
Hay ciertos tipos de contratos: los discrecionales (partes negocian entre sí) y los contratos de consumo
(se hace cuando alguien adquiere para sí, su grupo familiar o social un bien). Estos dos contratos pueden
ser celebrados en negociación directa y paritaria entre las partes o por medio de adhesiones a clausulas
predispuestas (en estos casos hay clausulas ya establecidas en el contrato y hay una de las partes que debe
ver si adhiere o no a estas cláusulas).
3 tipos de contratos: los discrecionales; los de adhesión; y los de consumo.
Explicación o desarrollo de los contratos:

 En el caso de los contratos discrecionales el consentimiento se forma: regulado desde el articulo


971 al 983.Hay una oferta que se transmite, ejemplo: A formula una oferta, B recibe esa oferta en
su correo, esa oferta es una oferta para pensar, B la piensa y emite la aceptación de la oferta, la
oferta debe tener todos los elementos necesarios para hacer un contrato. En el codigo civil el
consentimiento se daba cuando se emitía la aceptación de la oferta, en el codigo civil y comercial
el consentimiento se produce cuando es recibida la aceptación por el oferente, en el momento en
el que el que quien hizo la oferta (A) recibe la aceptación de B. Esta forma de consentimiento es
fácil de probar. AHORA, puede ser que B en vez de enviar la aceptación, proponga otra cosa,
cambie algo de la oferta y en este caso NO hay aceptación, sino que los roles se intercambian y B
se convierte en el oferente y el que debe manifestar la aceptación es A.
Entonces: La recepción de la aceptación como punto nodal del proceso de formación del
consentimiento, es el punto en el que se produce el consentimiento, cuando yo recibo esa
respuesta de aceptación.
32

En el caso de los contratos discrecionales entre acuerdo entre partes el consentimiento es


instantáneo, articulo 974. en el caso de entre ausentes, el contrato se concluye con la recepción de
la aceptación de una oferta o la ejecución de una conducta concluyente.
LEER LOS ARTICULOS 971 HASTA EL 983. CODIGO COMENTADO.
Articulo 971.- formación del consentimiento.
Articulo 972.- Oferta.
Articulo 973.- invitación a ofertar.
Articulo 974.- fuerza obligatoria de la oferta.
Articulo 975.- retractación de la oferta.
Articulo 976.- muerte o incapacidad de las partes.
Articulo 977.- contrato plurilateral
Articulo 978.- aceptación.
Articulo 979.- modos de aceptación
Articulo 980.- perfeccionamiento
Articulo 981.- retractación de la aceptación
Articulo 982.- acuerdo parcial.
Articulo 983.- recepción de la manifestación de la voluntad.

 En los contratos por adhesión a clausulas predispuestas: la adhesión está en el 984 al 989. se
exige claridad y comprensibilidad; no se admiten reenvíos a textos no facilitados; o documentos
que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión
del contrato. Esto se aplica del consentimiento por contratos por adhesión se aplica a contratación
por tecnología y comunicación. Los contratos por adhesión se formulan a partir de la
predisposición, que se expone a partir de cláusulas generales y particulares, ¿Qué son las
cláusulas generales? Son clausulas redactadas, por ejemplo, por un empresario, para el uso de
todos los contratos, con por ejemplo sus clientes, deben ser comprensibles y autosuficientes. y
¿Qué son las cláusulas particulares? Son aquellas que limitan, amplían, suprimen o interpretan
una cláusula general, son clausulas que corresponden a una adecuación derivada de la posterior
negociación individual. Cuando es por adhesión, las cláusulas las cláusulas particulares
prevalecen por sobre las generales, los casos de dudas o de ambigüedad determina la
interpretación en contra del predisponente, y también resulta importante las cláusulas abusivas
(un concepto nuevo en las de adhesión) ¿Cuáles son las cláusulas abusivas? Primero están las que
desnaturalizan las cláusulas del predisponente, ejemplo: cuando vamos a estacionar a un garaje y
en el mismo nos dan un ticket que dice que no se van a hacer cargo de los daños que le pueda
ocurrir al auto, eso es una cláusula que se encuentra como no escrita, desnaturalizan las
obligaciones del predisponente, no podemos discutir esas reglas, cuando hay dudas se está del
lado de las predisponente. Después están las cláusulas que son clausulas sorpresivas, son aquellas
que uno no sabe cuándo van a aparecer, cláusulas que no son razonablemente predecibles, no
espero encontrarlas en el contrato, pero a veces al hacer un contrato largo, se aprovechan de esa
33

longitud y meten esta cláusula a propósito que no me espero y muchas veces no se lee. Otro tipo
de cláusulas abusivas son aquellas que importan renuncia o restricción a los derechos del
adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias, estas son
cláusulas que concluyen en un desequilibrio contractual. En el caso de los contratos electrónicos,
su validez es admitida pero su autonomía de voluntad se encuentra restringida o limitada a la
simple aceptación o no, sin posibilidad de modificación de las clausulas impuestas por el
predisponente.
Hay un control judicial en relacion a las clausulas abusivas, articulo 989, se entiende que se
requiere un sistema efectivo de control de las cláusulas abusivas introducidas en los contratos que
asegure el acceso de la justicia por parte de los Consumidores y Usuarios a fin de que puedan
procurar la tutela de sus derechos. ante una cláusula abusiva el juez tiene dos caminos: 1)
establecer las pautas del artículo 9871 interpretación que le reste toda potencialidad lesiva de los
derechos del adherente; o 2) declaró la nulidad de la disposición. Pagina 421 o 388 del codigo
comentado.

 Formación del consentimiento en contratos de consumo: las cláusulas abusivas para los contratos
de consumo son las mismas que las del contrato de adhesión porque el codigo remite a la
regulación de las cláusulas del contrato de adhesión al contrato de consumo. RECORDATORIO:
las cláusulas abusivas son aquellas que desnaturalizan el contrato; las que restringen los derechos
del consumidos o adherente (depende del contrato) o las sorpresivas. Pero en materia de
contratación de consumo tenemos; que rige la libertad de contratar, no me veo obligado a hacerlo
ejemplo: no porque yo entre a un shopping me veo en obligación de comprar algo; rige la
obligación de trato digno, abstención de conductas vejatorias o intimidatorias; rige el trato
equitativo y no discriminatorio.

El articulo 1119 y 1120 establecen la definición de cláusulas abusivas y situación juridica abusiva:
Articulo 1119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que,
habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio
significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.
Articulo 1120.- Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se
alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos.
Tratativas Contractuales:
El consentimiento se puede dar de forma progresiva y por medio de ciertas gestiones que el codigo
denomina tratativas contractuales. Las  tratativas contractuales  o precontractuales constituyen diálogos,
intercambios de información y evaluaciones de factibilidad preliminares que preceden a la asunción de
obligaciones  contractuales  y permiten a los negociantes establecer los términos del contrato que
procuran celebrar.

Esta se da con ciertas bases:


 Libertad de negociación: tanto como tengo libertad de contratar, tengo la libertad de no hacerlo.
Que uno inicie negociaciones-en tanto no se alcance el consentimiento- no significa que no me
pueda apartar de la negociación. Esa acción de apartarse de las negociaciones no se da cuando
queremos igual, hay tiempos en donde se permite.
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Articulo 990.-
 Deber de buena fe: su violación genera responsabilidad por el quebrantamiento de la confianza.
Articulo 991.-
 Deber de confidencialidad: durante las tratativas uno se entera de cosas, se da información
importante y esa información debe ser resguardada sin importar que después haya un contrato o
no. En el caso de haberse compartido información de tal naturaleza, general debe de restar Siri si
quien violó ese deber obtuvo por ello una ventaja debe indemnizar a la otra parte en la medida de
su enriquecimiento.
Articulo 992.-
 Las cartas de intención, (no es una oferta): Son de interpretación restrictiva y solo pueden ser
consideradas oferta si cumplen con los requisitos. Es la invitación a que se me formulen ofertas.
Otro documento típico de las tratativas contractuales es lo que se conoce como minutas, a veces
hay contratos que son de difícil negociación, hay contratos que requieren de muchas
negociaciones por su complejidad, y como es lógico es una negociación que se da en etapas, que
se da progresivamente y en ese caso las partes van estableciendo acuerdos parciales por lo que
van acordando a medida que van avanzando en las negociaciones. El consentimiento en vista de
esos acuerdos parciales se va dando cuando se acuerda sobre los elementos esenciales del
contrato.
Artículo 993. -
Supuestos del consentimiento programado:
Además de las tratativas contractuales tenemos otras formas de obtener el consentimiento de forma
progresiva y esas otras formas se dan con los supuestos a continuación.
El principio genérico de la autonomía de la voluntad consagrado explícitamente en el articulo 958,
comprende la libertad de celebrar el contrato y la de determinar su contenido.
La libertad de contratación puede ejercerse anticipadamente, comprometiendo el consentimiento para
celebrar mas adelante un contrato y eso se da con los supuestos de los contratos preliminares.
También, la libertad puede darse para determinar el contenido de un contrato que se celebrara luego, estos
son los supuestos de los contratos preparatorios.
En el caso de los supuestos de los contratos preliminares tenemos que entender a los contratos
preliminares: ¿Qué son? Los contratos preliminares; es un acuerdo con elementos esenciales que
identifiquen un contrato futuro. Son aquellos contratos en los que las partes se obligan a celebrar en el
futuro un contrato definitivo de contenido sustancial preciso. el código establece como criterio general en
el artículo 994 que los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales
particulares que indiquen el contrato futuro definitivo. es un contrato que exige determinar el contenido
básico. Los contratos preliminares tienen ciertos supuestos que son: la promesa de celebrar un contrato ¡
También tenemos el pacto de preferencia: que compromete a contratar con la otra parte, en caso de
decidir hacerlo; ejemplo: alguien me dice “el día de mañana si vas a vender este lote yo estoy interesado y
te pido de hacer un pacto de preferencia y cuando estés interesado me avises a mí la preminencia y yo voy
a ser el que te va a comprar”. Se puede dar en situaciones donde tuve que vender un bien (una casa, por
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ejemplo) pero después voy a querer recuperarlo y fijo este pacto a la persona a la que le vendí el bien. En
sociedades, contratos asociativos y condominio, puede ser reciproco. Los derechos generados por este
pacto son transmisibles a terceros. El pacto de preferencia da nacimiento una obligación de hacer, en
donde una parte en el caso en que la misma quiera realizar un contrato futuro debe hacerlo con otra o las
otras partes (más que deber de realizar un contrato, acá lo que tenes es dar prioridad al celebrar un
contrato futuro).

AHORA: en el caso del pacto de preferencia esa obligación de hacer un contrato futuro no es que si o si
tenes que contratar con la otra parte, sino que esa o esas otras partes tienen una cierta posición de
privilegio, en donde van a ser comunicadas primero y se les dará la oferta primero, PERO si en el plazo
determinado para contestar y dar una respuesta, esos beneficios no hacen nada, la otra parte tiene la
librado de su obligación de asignación preferencial y puede contratar con otros.

El contrato preparatorio: es un tipo de contrato que tiene por objeto prefigurar, asegurar o perfilar un
contrato definitivo futuro. Dura un año o puede ser menor la duración si así lo determinan las partes. Esto
se puede hacer siempre que el contrato NO sea formal absoluto, nosotros tenemos contratos que son
formales (cuando el codigo o la ley exige un determinado instrumento para que se del contrato ejemplo
los contratos de alquiler deben ser por escrito) y otros que son formales relativos. Los formales absolutos
son contratos que, si no se dan los instrumentos determinados por la ley, ese contrato no es válido.

IMPORTANTE: Los contratos preliminares obligan a las partes a formar parte de un contrato futuro, a
diferencia del contrato preparatorio que no obliga a nada.

Vicios del Consentimiento:


Los vicios del consentimiento son: el error; el dolo; la violencia; y la intimidación.
La voluntad se encuentra compuesta por 3 elementos: el discernimiento (comprender); la intención (tener
un propósito y conseguirlo); y la libertad. Cada uno de esos elementos hacen a los actos voluntarios.
Ahora, puede pasar que estos actos tengan vicios y por lo tanto serian actos involuntarios. ¿Qué son los
vicios? Defectos en el acto jurídico. Cabe aclarar que el vicio sobre el discernimiento es el caso de los
menores de edad.
A continuación, veremos los vicios de los elementos internos de la voluntad:
El error: cuando se habla de error se habla de la falsa noción en relacion a una cosa, un conocimiento
equivocado que tengo en relacion a un tema. Dicho error puede ser de derecho o de hecho; el de derecho
esta en el articulo 8 del codigo civil y comercial y no genera la nulidad del acto ya que se entiende que el
desconocimiento de la ley no es excusa porque la ley y el contenido de la misma se encuentra a
disposición de todos. En el caso del error de hecho, tenemos una falta de noción respecto a un dato de
hecho o contenido de un acto, ese error de hecho debe ser esencial para poder causar la nulidad.
El dolo: cuando se habla de dolo se está hablando o haciendo referencia a engañar o simular. En el
derecho privado hay 3 formas de manifestar el dolo; 1) por el engaño; 2) por el daño; 3) por el
incumplimiento de obligaciones. En lo que hace a los vicios de la intención la manifestación más
relevante es el dolo por el engaño, el dolo del engaño esta regulado en el artículo 271 y en dichos
artículos establece la acción dolosa es toda aserción de lo falso, de expresar lo falso como lo correcto y
usar esta aserción de lo falso para llevar a cabo la celebración de un acto. Para poder causar la nulidad de
un acto y también para poder causar el resarcimiento, el dolo debe ser esencial (debe ser grave; no tiene
que haber sido reciproco; y debe haber influenciado en la voluntad).
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Violencia: esta puede manifestarse por el uso de la fuerza o por el uso de la intimidación (amenaza). El
artículo 276 alude este tipo de vicios y determina que la fuerza irresistible y las amenazas que genera el
temor de sufrir un mal grave e inminente que no pueden contrarrestar causan la nulidad del acto. también
se plantea que las amenazas y la relevancia de estas deben ser juzgadas teniendo en cuenta la situación del
amenazado, porque la idea de amenaza es subjetiva, a diferencia del caso de la fuerza física que lo puedes
pedir por kilogramos.
Después hay otros vicios como la lesión; la simulación; y el fraude, pero estos son defectos que se de los
actos jurídicos, que atacan mas a la buena fe y no a la voluntad.

Objeto.
¿Qué es el objeto? Es uno de los 3 elementos esenciales del contrato y consiste en el conjunto de reglas
convencionales específicas, son las reglas que las partes establecen para ordenar el contenido contractual.
Ahora, no hay una definición especifica dada por el codigo, lo que mas se le acerca es lo que establece el
articulo 279 del codigo: el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley,
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de derechos ajenos o de la
dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
Importante entender la diferencia entre objeto y prestación: el objeto es el efecto del negocio jurídico, es
lo que designa, lo que destina la operación juridica que las partes quieren realizar, es la conducta
convenida para desarrollar, es la finalidad típica como por ejemplo una venta. En el caso de la prestación,
la misma es lo que designa el objeto y consiste en lo que las partes tienen que hacer respectivamente para
poder realizar y llegar a la meta del contrato.
¿Cuáles son los requisitos del objeto? Los mismos se encuentran establecidos en los siguientes artículos:
1003; 1004; 279; y 234 del codigo civil y comercial. Pero en resumidas cuentas los requisitos son que el
objeto debe ser: licito; posible; determinado o determinable; y susceptible de valoración económica. Estos
son los requisitos generales del objeto.

 Licitud: cuando uno habla de la licitud piensa en la adecuación con el ordenamiento jurídico,
supuestos que respetan lo que establece la ley; por eso cuando pensamos en lo que es ilícito
pensamos particularmente en acciones o supuestos que van en contra de lo que establece la ley.
ahora la ilicitud puede ser por un tema de previsión legal qué hacer con un comportamiento que
está desautorizado normativamente pero también puede estar refiriéndose a hechos que son
contrarios a la moral, al orden público, a las buenas costumbres o que afecten derechos ajenos o
de la dignidad humana.

En relacion hechos que van en contra de la moral, buenas costumbres y orden público, estos
hechos suponen contradicciones a los principios esenciales de cada ordenamiento jurídico;
contradicciones a las reglas de comportamiento establecidas en sociedad; y a las contradicciones
sobre las garantías mínimas con fines de protección a la integridad de las personas. Cabe aclarar
que cuando se trata de hechos contrarios al orden público y buenas costumbres, esas
prohibiciones son más difíciles de determinar en el sentido de que el orden publico y el concepto
del mismo va cambiando, las valoraciones de conducta y las reglas de convivencia en sociedad es
algo que se replantea a medida que el tiempo avanza. Las valoraciones de conducta y las reglas de
convivencia no son las mismas en el 2021 que en año 1980.
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Cuando hablamos de hechos contrarios a la moral y a las buenas costumbres nos referimos a
hechos que rompen con el acuerdo de comportamiento en sociedad, nosotros en sociedad vivimos
y convivimos entre individuos y hay un comportamiento que tenemos que respetar todos que es
un comportamiento que no esté establecido expresamente por la ley, pero es como un acuerdo
implícito en la sociedad. Entonces, los hechos contrarios son hechos que van en contra de las
pautas de convivencia; que vulneran garantías mínimas de protección a la integridad de las
personas; y que contradicen al ordenamiento jurídico.

También tenemos como ilícitos hechos que son lesivos a la dignidad humana, y estos son
aquellos que menoscaban su personalidad; su dignidad; y su seguridad. Un ejemplo puede ser el
caso de ¨Manuel Wackenheim¨ que dio lugar tras un caso en el año 2002 en donde había un
contrato de espectáculos de lanzamiento de personas con enanismo, y la corte determino que ese
contrato se encontraba invalidado sobre la base de que la dignidad es un valor objetivo
inderogables sustraído de la libre disponibilidad del individuo. Es un caso en el cual hay un
contrato que, en el momento en el cual se resuelve el caso, se consideraba que vulneraba la
dignidad del interesado. Mencionó el caso porque la forma en la cual se resolvió esta situación
tenía que ver con la afectación de la dignidad humana, la corte considero que llevar a cabo esta
acción de lanzar una persona que tiene enanismo afectaba a la dignidad humana y por ende su
objeto era ilícito; aparte de afectar la dignidad humana en cierto punto afectar al orden público
porque se entendía que la dignidad es un bien que las personas aun invocando su propio interés
no pueden derogar y que al hacerlo se estaba vulnerando la integridad de la persona.

Se entiende que la nulidad del contrato es absoluta si el objeto contraviene el orden público; la
moral o las buenas costumbres; y la nulidad es relativa si la sanción que impone la ley o en este
caso la prohibición que pone la ley lo es en protección del interés de ciertas personas.

 Posibilidad: automáticamente nos referimos a una posibilidad material y jurídica. la posibilidad


material refiere a que existe derechos o bienes susceptibles de ser realizados mientras que la
posibilidad jurídica exige que se trate de supuestos que no sean ignorados por el ordenamiento. la
imposibilidad puede ser absoluto o relativo y la diferencia se elabora a partir del sujeto del
negocio; que considera que es imposible absolutamente cuando nadie puede realizarlo e
imposible relativamente cuando así resulta respecto a algunos sujetos. La imposibilidad puede ser
total o parcial tomando en consideración la existencia de la cosa o la factibilidad del hecho. Cabe
aclarar que la materialidad del objeto debe estar al principio del contrato, pero no tiene por qué
subsistir en la parte de la ejecución del contrato, ejemplo: Martina me ofrece venderme su auto,
yo acepto y en 10 días me tiene que entregar el auto que yo acepte a comprar, pero el auto se
destruye y solo quedan restos, en este caso el objeto fue materialmente posible al principio del
contrato, pero ahora es objeto de existir y en este caso tendríamos un lo que se conoce como una
imposibilidad de pago. El objeto puede ser posible al tiempo de la celebración del contrato o
antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición suspensiva un supuesto
autorizado expresamente en el artículo 280.

 Determinación: como bien lo determina el articulo 1003 del codigo civil el objeto debe ser
determinado y la exigencia se impone respecto de los hechos y de los bienes. El objeto de la
prestación debe encontrarse determinado al tiempo de la celebración del contrato o bien
establecerse en este (en el contrato) el mecanismo por el que podrá alcanzarse terminación al
tiempo del cumplimiento, supuesto de indeterminación relativa temporal. En el caso en el cual el
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objeto se refiere a bienes estos mismos deben estar determinados en su especie o en género
pudiendo quedar su cantidad sujeta a determinación cómo será el caso en el cual se deben de lo
producido una cosecha futura de trigo de determinada calidad.

Se considera que el objeto de un contrato es determinable cuando se establecen criterios


suficientes para su determinación, esto depende de las características de cada caso (artículo
1005). Por otro lado, el artículo 1006 establece que las partes pueden acordar que la
determinación del objeto sea efectuada por un tercero, generalmente ese tercero es un experto en
el área sobre la que trate la operación considerada en el contrato, cuya actuación deberá ajustarse
a lo que hubieran convenido las partes. Si el tercero no puede dar lugar a esa elección o esa
elección no puede ajustarse a lo determinado por las partes, entonces se puede requerir una
determinación judicial.

 Susceptible de valoración económica: el objeto debe ser terrible valoración económica y


corresponder a un interés de las partes aun cuando éste no sea patrimonial, puede ser que el
interés que ella de contratante no sea una motivación específicamente económica pero que de
todos modos se encuentra tutelado por el ordenamiento legal. La verdad es que no siempre el
objeto debe ser patrimonial, hay una categoría de objeto de derechos sin valoración económica
como es el caso de objetos de derechos sobre el cuerpo humano, en estos casos se aplican los
artículos 17 y 56 del código civil y comercial.
El objeto del contrato con los requisitos generales descriptos es un elemento estructural en la constitución
del contrato y como tal reconoce tutela legal.
Reglas especiales relativas a los bienes:
Los bienes tienen una serie de reglas especificas (del articulo 1007 al 1009).

 Bienes existentes y futuros: los bienes de existentes pueden ser objeto de los contratos y como
tales se encuentran subordinados a las reglas en materia de conservación, Asunción de riesgos y
cualquier otra contingencia no prevista por las partes expresamente. La norma también establece
la posibilidad de realizar contratos con bienes futuros, y el perfeccionamiento de los mismos
quedan sujetos a una condición suspensiva, que los bienes lleguen a existir, la única excepción a
esto en donde no hay una condición de que el bien deba existir es en el caso de los contratos
aleatorios ejemplo; cuando se cuándo un equipo de investigación para que se desarrolle una
vacuna porque en estos casos no existe una certeza sobre la posibilidad de lograr el resultado
esperado y por lo tanto no hay una condición suspensiva obligatoria en el cual sí o sí tiene que
existir ese bien en el futuro. Sacando esa excepción con respecto a los contenidos aleatorios
entiende que el contrato que tiene por objeto mío futuro configura un supuesto de celebración
bajo la condición suspensiva de que hice bien llegue a existir asunto que se encuentra sujeto a
condición de que ese bien exista en el futuro.

 Bienes ajenos: el código admite la posibilidad de contratar sobre bienes ajenos y los establece en
el artículo 1008 del código. El supuesto genérico refiere a un tipo de bienes que no pertenecen a
quien los comprometa en el programa contractual. El que promete transmitir bienes ajenos no
garantiza el éxito de la promesa y sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la
petición se realice y si por su culpa el bien no se transmite deberá reparar los daños causados,
también se entiende que debe indemnizar cuando está garantizado la promesa y ésta no sea
cumplido. La contratación sobre un bien ajeno en donde se queda claro que el promitente no tiene
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la disponibilidad jurídica del bien al momento de la celebración del contrato, puede celebrarse
bajo dos modalidades: 1) es que el promitente garantice el éxito de la promesa, y en estos casos se
entiende que si no se cumple con esa promesa, hay un deber de indemnizar a la otra parte; y 2)
que el promitente no haya asumido tal garantía de promesa y solo esta obligado a emplear los
medios necesarios para que la prestación se realice y acá para poder ver si la parte promitente
debe indemnizar o no depende de si la imposibilidad de realizar la prestación fue por su culpa o
no.

 Bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares: en base a lo que establece el artículo
1009 los bienes litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los
contratos sin perjuicio de los derechos de terceros. ¿Qué son los bienes litigiosos? Son aquellos
bienes cuya titularidad o extensión esta discutido en un proceso, hay una disputa en tribunales
sobre quien tiene la titularidad sobre ese bien. ¿Qué son los bienes gravados? Son aquellos que
son afectados a una prenda, a una hipoteca o a una anticresis, son bienes o servicios sometidos al
impuesto. ¿Qué son los bienes sujetos a medidas cautelares? Son aquellos bienes que están
afectados a embargos u otras medidas procesales que restringen su disposición.
Herencia Futura:
Articulo 1010.- Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco
pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el
párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con
miras a la conservación de la unidad de la gestión empresarial o a la prevención o solución de
conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer
compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro
causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de
terceros.
En principio la herencia futura NO puede ser objeto de los contratos, así como tampoco pueden ser
objetos de contrato los derechos hereditarios EXCEPTO en el caso que se den ciertos supuestos en donde
si se admite la formulación de contratos que involucren futuros derechos hereditarios. Supuestos que
permiten la herencia futura como objeto son aquellos pactos relativos a una explotación productiva o a
participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad la gestión
empresarial o a la prevención y solución de conflictos. Estos pactos son validos y permiten la herencia
futura como objeto del contrato siempre y cuando haya un respeto a la legitima hereditaria; respeto a los
derechos del cónyuge y respeto a los derechos de terceros. FUERA DE ESTE TIPO DE PACTOS
PLANTEADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 1010, los contratos otorgados sobre
herencias futuras serán nulos de nulidad absoluta como bien lo establece el artículo 387 del código. ¿Cuál
es el motivo de la prohibición de herencia futura como objeto del contrato? Porque se entiende que en
principio (sacando los pactos de excepción) los pactos en los cuales especula con la muerte de una
persona resultan contrarios a la moral pública.
Causa.
Diferencia entre objeto y causa: la causa es la finalidad por la que vos contratas determinado objeto. Es
decir, vos celebras la compraventa de una fotocopiadora y mi finalidad es la de poder sacar fotocopias,
esa es la finalidad típica. Ahora, mi finalidad motivacional puede ser poder sacar una cantidad
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determinada de fotocopias para una actividad lucrativa. El objeto del contrato es la entrega de una
fotocopiadora, la conducta a desarrollar convenida en el contrato es el objeto (el hacer, no hacer y el dar)
lo que hayas pactado. El para qué tiene que servir ese objeto, el para qué es la finalidad de la entrega es lo
que hace a la causa. Ejemplo de jurisprudencia: hace años la corte de casación francesa declaró la nulidad
de una donación hecha de un señor a una señorita, el objeto del contrato es una donación de inmueble, un
contrato donde alguien entrega los dominios de un bien mueble o inmueble sin contraprestación; ahora
¿porque se anuló el contrato? por la finalidad, la señorita era la amante del señor y en el momento del
caso un señor con una amante era considerado inmoral y por lo tanto se dio la nulidad, se entendió que la
causa, que la finalidad de ese objeto, de dar esa donación era inmoral.
El tema causa es uno de los temas más dificultades dieron al derecho civil argentino y gran parte de los
motivos de discusión tenía que ver con la discusión sobre las fuentes que había tomado el código anterior.
La cuestión no era menor porque si tratas el tema de causa englobando los actos ilícitos y los contratos, la
causa puede tener un sentido. Cuando alguien genere un acto ilícito, salvo en caso de doloso, supongamos
negligencia, no hay un propósito ni una finalidad y si hablamos de causa en un acto ilícito de naturaleza
extracontractual vamos a estar hablando de causa en el sentido fuente.
Cuando el artículo 957 del código da la definición de contrato dice que el mismo es el ¨acto jurídico¨
mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para ¨crear, regular, modificar, transmitir
o extinguir¨ relaciones jurídicas patrimoniales. El entrecomillo en la parte de acto jurídico es delibrado
para abordar el tema de causa, el tercer elemento esencial del contrato.
La cuestión causa se trajo muchos debates, debido a que desde una perspectiva la causa puede ser
entendida como causa fuente y desde otra puede ser vista como causa fin.
En el caso de la causa fuente: en este caso se vea la causa o como el hecho generador del acto, de las
obligaciones o de los presupuestos De hecho de los cuales se derivan las obligaciones legales como causa
eficiente de los actos jurídicos. Cuando tratamos la causa del ámbito de la fuente no estoy tratando la
parte de la finalidad, sino que me enfoco en la causa como un fundamento de las obligaciones, me enfocó
en el accionar, en lo que hay que hacer, no hacer o dar. es una posición individual, en la posición de un
solo sujeto y no explica lo que hace la relación jurídica en su totalidad.
Las distintas fuentes: la de los hechos ilícitos; la de gestión de negocios; la de empleo útil; la de
enriquecimiento sin causa; la de declaración unilateral de voluntad; y la del contrato es en sí fuente de
obligaciones.
En el caso de la causa fin: Cuando analizamos causa en el caso de contratos, analizamos lo compartido.
nos interesa la idea de causa fin, que puede ser subjetiva u objetiva. lo que importa en los contratos es
que se persigue, una finalidad determinada o se celebra en razón de posibilitar una finalidad determinada.
Las finalidades son esenciales en los contratos y mientras sean lícitas deben ser protegidas por nuestra
ley.
La finalidad además es relevante para evaluar otros institutos: como es el caso de la frustración del fin,
cuando una determinada finalidad es frustrada, los sucesos de este tipo de casos surgieron a partir del
siglo XX con motivo de la coronación de Eduardo séptimo el hijo de la reina victoria, las circunstancias
fueron las siguientes: se muere la reina, Eduardo estaba a punto de coronarse y debido a la posición de
poder de Inglaterra en el momento (eran la potencia mundial), con todas las colonias que tenían y demás,
esta coronación era muy importante e hizo que mucha gente viaja para ver la coronación. Londres estaba
lleno de gente y la misma quiere ver el desfile que se da desde la abadía hasta el palacio, en esta situación
un señor que tiene balcones que dan a la calle del desfile aprovechó y puse en alquiler sus balcones, un
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hombre (ni idea el nombre, pero le ponemos James) le paga la mitad al dueño y le dice que el otro
cincuenta por ciento se lo paga el día de la coronación cuando él vaya con su familia a ver el desfile. ¿qué
pasó? Eduardo se enfermó de apendicitis y dada la época esa enfermedad traía un gran número de
mortalidad, se lo opera (una de las primeras operaciones importantes) pero Eduardo término
convaleciente, y en vista a eso se determinó que se iba a hacer una coronación express sin desfile.
Entendiendo esto, viene el dueño de los balcones y le dice a James, ¨che amigo, dame el otro 50 por
ciento que me debes ̈ y James le dice ̈ no solo no te voy a dar los 50 que quedan sino que te voy a pedir
que me des lo que te di por adelantado porque mi finalidad era ver el desfile del rey y eso se suspendió ̈,
el tema se judicializa y se lleva a la cámara de los lores que terminan fallando en favor del locatario, dicen
que es claro que el motivo de ese alquiler aun sin estar por escrito era ver el desfile del rey y como ese
desfile no se dio por circunstancias ajenas a las partes, el contrato se tiene que dar por resuelto y el dueño
del balcón le tiene que devolver la plata que James le dio. este caso dio nacimiento a la teoría de
frustración del fin.
La finalidad también sirve para analizar el enriquecimiento sin causa (porque si se entregó dinero y no
hay una causa fin que lo justifique, se entiende que se debe rembolsar el dinero porque no hay razón de
ser); la simulación; el fraude a la ley, cuando hay fraude lo que se quiso es eludir una prohibición legal y
entonces la finalidad está en el centro de la cuestión; y de conexidad contractual porque a veces para una
finalidad hay muchos contratos que se tienen que celebrar, esto rige también en el instituto de la
frustración de un fin.
Hay 3 teorías de causa:

 El causalismo: sostiene que la noción de causa es útil para explicar elementos del contrato.
 El anti-causalismo: sostiene que no hace falta que haya una teoría de la causa porque con la
intención del voluntario vos explicas esto, explicas los problemas que puede presentar la causa.
 El neocausalismo: acá se considera que hay que atañar a un criterio más estructural, lo que
importa son dos tipos de causas: objetivo y otro subjetivo. En el caso del objetivo: la causa es la
función económica-social del contrato, lo que nos interesa es cuál es la función económica y
social del contrato que se trate, ejemplo: el contrato de compra venta la función económico social
es permitir el intercambio de una cosa a cambio de dinero, se la va a ver con la noción tipio
contractual, esta causa de fin típica se debe ver porque si no el contrato no tiene causa ¿qué pasa
con un contrato privado de causa? no hay contrato porque le falta un elemento esencial, ¿qué
pasaría si la causa no estuviera al momento de la celebración del contrato? no hay un fin y por
tanto no hay contrato. En el caso de lo subjetivo, la causa es el móvil (tiene que ser lícito)
subjetivo incorporado por las partes al contrato, esa causa fin motivacional es la que tiene que
estar o expresada o ser implícita (como el caso de la coronación), me enfoco en la razón de obrar
de las partes, en los elementos internos de la voluntad que llevan a las personas a celebrar el acto,
es un fin particular, variable y concreto.
Antes en el código civil había 4 artículos dedicados a causa lo cual era un problema porque había fuentes
por todos lados en relación con la causa, entonces hoy en día hay una separación de la causa más básica y
después una parte de la causa específicamente en materia de los contratos. la regulación más básica está
en la parte de actos jurídicos del artículo 282, y en ese artículo se establecen los principios de presunción
de causa y de falsa causa; y en el artículo 1013 (ya entramos al sector del contrato en el código) en donde
se establece el principio de necesidad de causa y en el artículo 1014 en relación con la nulidad por ilicitud
de causa que genera la nulidad del contrato.
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Articulo 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y
hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
Verde: objetivo.
Violeta: motivacional.
El código actual considera que la causa es tanto el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico
que ha sido determinante y la voluntad (noción objetiva), como así también los motivos exteriorizados,
cuando sean lícitos y esas incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para
ambas partes (noción motivacional).
A veces hay confusiones con la causa y la motivación: la causa (vista desde la idea fin) es el fin inmediato
que determino la celebración del contrato, mientras que la motivación son los móviles indirectos de las
partes de porque quieren ese fin inmediato.
Cuando se dice ¨incorporados al acto en forma expresa¨ no significa que deba estar escrito, sino que se
haya dicho en la negociación, con eso basta.
En el caso de la ultima parte sobre si ¨son esenciales para ambas partes¨, en la forma de la redacción del
articulo parece que los motivos tácitos se incorporan al acto si son esenciales para ambas partes, cuando
uno lo incorpora de forma expresa, aunque solo me interese a mi es claro que eso es clave para el
contrato, aunque al otro no le interese tanto mi motivo sigue siendo esencial. En el caso de lo tácito se
entiende que cuando el motivo no esta expreso tiene que surgir (el motivo) de una forma tal como es el
caso del balcón y la coronación mencionada previamente.
Otra cosa, los motivos pueden ser escencializados, es decir que hay determinadas circunstancias que para
el común de las personas no sean importantes, pero si se tornan importantes para las partes contratantes y
eso de algún modo pudo haber sido expresado.
Entendido el articulo 281 pasamos al articulo 282 y la presunción de causa.
Articulo 282.- Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe
mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa si se funda en
otra causa verdadera.
En relación con la presunción de causa determinada en el artículo 282: la presunción de causa es uno de
los primeros principios y se entiende que aun si la causa no está expresada en el acto se presume que
existe mientras no se pruebe lo contrario, entendemos que la gente contrata por un motivo (puede ser que
haya contratado por error y eso después se anula si es el caso de un error esencial), por una determinada
finalidad. la carga de la prueba en cuanto a la inexistencia de causa, que es lo que determinaría que no hay
contrato válido, recae sobre la persona que dice que no hay causa, si nadie prueba eso entonces se
entiende que estamos en un contrato con causa. En este artículo también aparece la idea de falsedad de
causa, puede ser que se haya puesto una causa invalida y que detrás de la causa que no es sincera haya
otra causa y acá hay que ver cómo es esa otra causa y ver si la misma es o no lícita, si es ilícita el acto cae
por causa ilícita, AHORA si la otra causa es válida, es lícita entonces el acto es válido y se refiere al
supuesto de simulación relativa (artículo 333 del código).
La causa debe existir en los distintos tramos del contrato; en el momento de la celebración y en los
momentos de ejecución, en el caso en que la causa se vea privada de forma sobreviniente se puede dar
una resolución o una revocación.
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¿qué pasa con la causa ilícita? artículo 1014.


Articulo 1014.- El contrato es nulo cuando:
a) su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de ellas ha obrado
por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede
reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.
Acto jurídico abstracto: regulado en el artículo 283.
Articulo 283.- Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el
acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.
Este es un acto en el cual nosotros prescindimos de expresar la causa, a diferencia de lo que decíamos de
tener la causa implícitamente expresada, acá, aunque surja con toda evidencia por disposición de la ley no
la tenemos en cuenta, al menos no en un tramo de la ejecución del contrato. El derecho permite esto por la
dinámica de comercio, el tráfico negocial y su estabilidad; de allí que los actos abstractos produzcan
efectos con independencia de la finalidad de las partes al celebrarlos, ejemplo: cheque o un pagare.

Forma.
Definición:
Cuando hablamos de forma hablamos de cómo se exterioriza la voluntad y en el caso de los contratos ver
como se exterioriza el consentimiento. La manifestación de voluntad requiere exteriorización. Si es buena
definición de contratos en el artículo 259 vamos a ver qué se entiende por contrato al acto voluntario
lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas y el
artículo 260 establece que el acto es voluntario cuando es ejecutado con discernimiento, intención y
voluntad y manifestados por un hecho exterior; la forma el contrato es justamente ese hecho exterior por
el cual la voluntad se manifiesta.
Consentimiento manifestación de voluntad.
Forma la exteriorización de esa manifestación de voluntad. TODOS LOS CONTRATOS
TIENEN FORMA.
Modos de exteriorización de la voluntad:
Según el artículo 262 del código se entiende que hay dos tipos de modos para exteriorizar a la voluntad;
una forma es la manifestación expresa cuando el articulo habla de ¨verbal, escrito o signos inequívocos¨ ;
y la otra forma es la tacita, y esta esta en la parte que el articulo habla de ¨ejecución de un hecho
material¨.

 Manifestación expresa: se entiende que a los fines celebrar un contrato las partes pueden
exteriorizar su voluntad de forma expresa o directa (es una forma una clasificación que se ha
establecido en la moderna doctrina antes solamente la forma expresa pero la doctrina ahora
también habla acerca de forma directa). Esa forma expresa o directa puede darse por lo verbal; lo
escrito; o a través de un signo inequívoco (estos últimos deben hacer gestos que no admiten duda,
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que todos sabemos lo que significa como es el caso de hacer el gesto de la firma en un bar para
pedir la cuenta). En relación con la forma escrita, se admiten dos subespecies:

 Instrumentos públicos: estos están expresados en los artículos 286 y 289 del código y
dentro de esa categoría la escritura pública es la especie de instrumento público más
frecuentemente utilizado para la exteriorización de la voluntad contractual.

Articulo 286.-
Articulo 289.-

 Instrumentos particulares: hay una subclasificación que se da sobre instrumentos


firmados o no; en el caso en el que sean firmados lo llamamos instrumento privado y los
que no están firmados reciben el nombre de instrumentos particulares no firmados, que se
dan no solo en papel sino también, por ejemplo: un folleto; fotos; videos etc.

Entonces: clasificación según si están firmados o no.


Instrumentos firmados = instrumento privado.
Instrumento no firmado= instrumento particular no firmado.

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE INSTRUMENTOS Y PRUEBAS: cuando


ofrecemos prueba documental SALVO que sea un instrumento público (el mismo hace
plena fe en tanto no sea planteado de falsedad por otra parte), salvo este caso, cuando
presentamos un documento debemos ofrecer prueba de respaldo por si la otra parte niega
su falta de autenticidad.

En cuanto a los instrumentos privados, el artículo 288 dice que las firmas prueban la
autoría de la declaración de voluntad expresa. La firma es cualquier signo con el cual se
identifique la persona. ¿Cómo determinamos la autenticidad de una firma? con un
peritaje caligráfico. La forma de poder verificarla varía de si la persona está viva o no, si
está viva se le hará escribir su firma muchas veces, pero además va a cotejar con firmas
indubitadas, que son las firmas que usamos para tramitar el documento; cuando vamos a
sacar una cuenta bancaria; cuando tramitemos el título vamos a tener una firma
indubitada. el perito caligráfico toma esta firma y con una ampliación y análisis ver y
determinar si esa es la firma de autoría.

Se expresa por el nombre del firmante o un signo.

Hay una ley sancionada en el 2001, Ley 25.506: la ley de firma digital que establece la
firma electrónica (ejemplo; firmar en una Tablet o a un determinado procedimiento por el
cual se vincula un paso electrónico con la firma de una autoridad, por ejemplo: en la
justicia nacional los jueces y funcionarios firman los documentos que se suben al sistema
por la firma electrónica, y esa firma es una clave específica.) y la otra firma contemplada
en la ley es la firma digital, esta se basa en un algoritmo de clave asimétrica, la firma
digital es algo que se me asigna ejemplo: supongamos que yo le quiero enviar a laura un
documento firmado digitalmente, yo tengo que tener una firma digital y esta es la que da
determinadas autoridades que están validadas para otorgar las firmas, hay una autoridad
central en la argentina que es la secretaría de la función pública de la nación. La firma
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digital se genera por un proceso aleatorio, preestablecido por el cual lo que se obtiene es
un algoritmo y lo llamamos de clave asimétrica porque funciona con dos claves, una
clave pública y una clave privada. en muchos lugares como en word o pdf te pide una
firma y te da opciones, dentro de las opciones tenemos la firma digital y si se elige esa
opción de firma digital, se va a pedir que se indique el camino a donde esta mi firma
digital, ahi tenes otras dos opciones: o establecer el camino al archivo del disco duro o
usar el token (como un pendrive que se te da al asignarte la firma), una vez hecho esto
pasamos a otro pasó de seguridad que implica dar la clave que activa la firma. la firma
digital sirve para TODOS LOS CONTRATOS.

¿Cuál es la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital? que la firma digital
cuando yo firmo digitalmente un documento se genera un proceso criptográfico por el
cual hace que ese documento no pueda ser leído sino se pone la clave correcta, algo que
no pasa en la firma electrónica, que aparece como firmado, pero cualquiera la puede leer.
es decir, cuando firmo digitalmente ese documento si yo lo quiero abrir lo unico que voy
a ver es lenguaje máquina; esto es una buena forma de protección. ¿cómo se levanta el
velo de criptografía? quien recibe el archivo al recibirlo, recibe la comunicación de quien
se lo envió y lo segundo que pasa es que se puede avisar que ese archivo se quiso
corromper, hackear etc.

Entonces: el archivo sale con mi firma privada; navega por el espacio; le llega a la
persona que le tiene que llegar y esa persona hace un proceso que cuando lo tiene que
abrir al archivo, el sistema va a buscar la firma pública y va a decir ¨esta persona tiene
esta firma pública y para leer el documento tenes que poner la misma¨, si alguien intentó
hacer esto, se va a avisar el intento de hackeo.

 Manifestación Tacita: las partes también pueden manifestar su voluntad de negociar de un modo
tácito es decir a través de hechos materiales por los cuales se la puede conocer con certidumbre y
estemos manifestación carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación
expresa. de forma tácita básicamente que fuera explicada por el artículo 262 es cuando uno
realiza una acción que no realizaría si no hubiera aceptado.
¿porque tenemos determinadas exigencias formales para determinados actos? por varias razones: primero
la defensa de los acreedores; segundo proteger a la parte mas debil; despues por interés del estado; luego
el caso de la afip; y después en el caso de entrega de escritura pública se necesita explicar la escritura y en
los casos en los cuales se ve que la otra parte no puede entender los alcances del acto, el escribano se debe
negar a entregar los efectos del acto.
Clasificación de la forma:
Se entiende que el principio de libertad de forma solo se verá limitado en aquellos casos en los cuales la
ley o las mismas partes al formar parte del acuerdo impongan una forma determinada para la expresión de
la voluntad de negocial. es decir, en principio hay una libertad para decir la forma en la que se exteriorizar
la voluntad a menos que la misma ley o las partes determinen una forma específica y en esos casos si se
tiene que obedecer la forma establecida. Para poder entender esto vamos a entender primero que nada la
subclasificación que tiene las formas impuestas.
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Las formas impuestas se subclasifican en: 1) forma impuesta absoluta; 2) forma impuesta relativa; 3)
forma requerida para la prueba. Esta subclasificación se encuentra en el articulo 969 del codigo.
Articulo 969.- Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez
son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos, lo es
sólo para que éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como
tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes
se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma
determinada, ésta debe constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato.
Entonces:

 Forma impuesta absoluta: esta forma básicamente se encuentra completamente apartada del
principio de libertad de la forma, esa idea de que las partes pueden elegir la forma en la cual se va
a llevar a cabo el acuerdo desaparece cuando la ley exige expresamente la solemnidad que hay
que usar. Entonces se encuentra apartada del principio de libertad porque la ley te exige una
forma a usar y además hay una pena de nulidad en el caso en el cual no se vaya a utilizar la forma
establecida por la ley. ¿qué contratos deben ser en escritura pública bajo pena de nulidad? la
donación de cosas inmuebles; la donación de cosas muebles registrables, como es el caso de
buques o armas; y la constitución de prestaciones periódicas o vitalicias, y esto se da cuando se
deposita un capital para que a lo largo del tiempo rinda sus frutos civiles que puedan ser
percibidos por un beneficiario. artículo 1552

 Forma impuesta relativa: en esta categoría el recaudo de forma no es un presupuesto de validez


del contrato, sino que es un recaudo para la eficacia propia del contrato, es decir que la forma y el
respeto de esta me sirve para que se den los efectos del contrato. Por eso la sanción prevista por la
inobservancia de la forma dispuesta NO es la nulidad SINO la conversión (cambio) del negocio
jurídico ¿en qué consiste esto? consiste que ante el defecto de forma no se van a producir los
efectos propios del contrato que se trate, pero las partes quedan obligadas a cumplir con las
formalidades dispuestas por la ley y cuando las partes cumplen con las formalidades exigidas se
producen los defectos propios del contrato. Artículos 282; 969; y 1018. En estos 3 artículos se
hace referencia a que la forma no se exija bajo sanción de nulidad y esto es relevante porque si las
formas se requieren de este modo como bien establece el artículo 1552 estamos en presencia de
una forma impuesta absoluta; importante ver si algo está bajo sanción de nulidad o no.

¿Cuáles son los supuestos de la forma solemne relativa? Los mencionados en el articulo 1017:

Articulo 1017.- Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública:

a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales
sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta
proveniente de ejecución judicial o administrativa;

b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles;

c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública;
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d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados
en escritura pública.

En el caso del inciso a): acá podríamos encuadrar a la compraventa de inmuebles ya que se trata
de un contrato que tiene por objeto la adquisición de derechos reales sobre inmuebles. en estos
casos el contacto del título que causa la transmisión del derecho real de dominio y si las partes
celebran dicho contrato de compraventa miente instrumento privado no se cumple la forma
impuesta y por consiguiente no se provoca el efecto propio del contrato. sin embargo, las partes
quedan obligadas a otorgar la escritura pública.

En el caso del inciso b): derecho dudoso es cuando hay discrepancias y litigiosos cuando ya hay
un proceso abierto, un conflicto judicializado.

En el caso del inciso c): puede ser que las partes hayan querido esa escritura pública.

En el caso del inciso d): Este inciso incluye en la categoría los contactos formales relativos a los
demás contratos que por disposición de la ley deban ser otorgados en escritura pública. Ejemplo,
el contrato de leasing.

 Forma impuesta para la prueba: acá se plantea un recaudo de forma para la eventual acreditación
del contrato, sin prejuicio de que puedan ser probados por otras medidas. Articulo 1020. Ejemplo:
el contrato de locación de inmuebles pide la forma escrita, pero si vos no tenes la forma escrita
podes probar por otros medios. Eso sí si las partes adopten una determinada forma no exigida por
la ley deben luego seguir con ella para las modificaciones al contrato, elegiste ese medio entonces
esa forma queda congelada para todos los usos que se deban hacer para ese contrato.

Clasificación de los contratos.


Motivo de la clasificación:
El código civil y comercial da una clasificación de distintos tipos de contratos. ¿para que? para saber bien
qué herramienta usar, para saber que contrato es el que yo necesito para solucionar la situación jurídica en
la que me encuentro. me ayuda a saber en qué tipo de contrato estoy y saber que efectos se van a aplicar
en ese contrato en el que yo esté negociando o esté teniendo algún problema.
Ahora con este nuevo código TODOS LOS CONTRATOS SON CONSENSUALES (antes en el código
viejo había códigos consensuales y contratos reales).
La clasificación se da desde el artículo 966 hasta el 970.
Contratos unilaterales y bilaterales:
El artículo 966.- Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos son unilaterales cuando una de las
partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan
recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente
a los contratos plurilaterales.
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El artículo 966, plantea los contratos unilaterales, bilaterales y plurilaterales, pero al dar esta calificación
no la está dando para referirse al acto jurídico del contrato (ya que entendemos que el mismo siempre es
bilateral o plurilateral), sino que la da en relacion a las obligaciones de las partes que forman ese acuerdo.

 En el caso de los contratos unilaterales: Primero plantea los efectos unilaterales en donde al
momento de la celebración del contrato nacen obligaciones para UNA sola de las partes, ejemplo
acreedor y deudor. Me parece bien aclarar que a menudo en un contrato unilateral, en la etapa
funcional se den obligaciones a cargo del acreedor como por ejemplo pago por daños y prejuicios,
pero en esos casos sigue siendo un contrato unilateral porque esa obligación del acreedor se debe
por consecuencias accidentales.

 En el caso de los contratos bilaterales y plurilaterales: La segunda parte del articulo plantea los
contratos bilaterales cuando las dos partes se obligan y esas obligaciones son recíprocas y se
conectan, son acreedores y deudores al mismo tiempo, al igual que en el caso de los contratos
unilaterales, estas obligaciones se generan al momento de la celebración del contrato. Los
contratos bilaterales tienen la característica de que las prestaciones se vinculan entre sí y en los
casos en los cuales se presenten problemas en torno a la equidad o a la posibilidad de concreción
del intercambio entre partes puede dar lugar a ciertos efectos que son los siguientes: 1) la
aplicación del instituto de la lesión; 2) la posibilidad de suspensión del cumplimiento; 3) la
viabilidad de ejercicio de la tutela preventiva; 4) la extinción por declaración de voluntad de una
de las partes; 5) la resolución total o parcial por incumplimiento de la otra parte, por clausula
resolutoria expresa o implícita. Luego están los plurilaterales que tienen el mismo régimen
jurídico de los bilaterales.
Ejemplo de unilateral: donación (articulo 1542); el mandato gratuito (artículos 1319 y 1322); la fianza
(articulo 1574) etc.
Ejemplo de bilateral: contrato de compra venta (articulo 1123); la permuta (articulo 1171); el leasing
(articulo 1227) etc.
Ejemplo de plurilateral: el consorcio de propiedad horizontal; los contratos que incluyen a las
agrupaciones de colaboración.
Contratos a titulo oneroso y gratuito:
Articulo 967.- Contratos a título oneroso y a título gratuito. Los contratos son a título oneroso cuando
las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o
se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes
alguna ventaja, independiente de toda prestación a su cargo.
Es importante entender qué es lo que define el artículo 967 no tiene nada que ver con lo que define el
artículo anterior con respecto a los contratos unilaterales y bilaterales, en este artículo de título oneroso y
gratuito no se tiene en cuenta el número y reciprocidad de las obligaciones, sino más bien nos enfocamos
en las ventajas que se obtienen.

 En relacion a los contratos de título oneroso, los mismos son aquellos que imponen sacrificios y
ventajas recíprocas. La noción de onerosidad se integra no solamente por el provecho, utilidad o
ventaja proyectados, sino también por cierta relación de equivalencia que no necesariamente
significa o importa igualdad en términos de precio. Los contratantes acuerdan un intercambio de
obligaciones que satisface el interés de cada 1 de ellos en una forma de equilibrio de base
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objetiva, si todas las partes tienen interés al momento de celebrado el contrato entonces es
oneroso y si solo una parte tiene interés, estamos hablando de contrato gratuito. TODOS LOS
CONTRATOS BILATERALES SON ONEROSOS. Algo es oneroso no porque haya plata en el
medio, sino que se da por los sacrificios y ventajas reciprocas. Ejemplo: cuando yo me hago el
usuario de Instagram y al hacerlo tengo que poner todos mis datos y aceptar un montón de
condiciones, eso es un sacrifico.

 En relacion a los contratos gratuitos, son acuerdos en donde se da algo sin consideración de una
contraprestación. La ultima parte del articulo 967 considera que los contratos son a título gratuito
cuando aseguran a uno o a otros de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda
prestación a su cargo. A diferencia de los contratos onerosos en donde hay dos desplazamientos
patrimoniales, acá hay solo uno y solo una de las partes realiza sacrificios y la otra recibe la
ventaja (a diferencia de los onerosos en donde ambas partes tienen intereses y las dos realizan
sacrificios y obtienen ventajas).
La implicancia juridica de esta clasificación de oneroso y gratuito es que quien adquiere a titulo oneroso
recibe más protección legal que aquella persona que adquiere a título gratuito y también la aplicación de
estatutos como la lesión, la previsión y la obligación de ensañamiento para aquellos contratos a titulo
oneroso.
Importancia del encuadre de un contrato como oneroso o gratuito:
a) La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, hacer donación de bienes que hubiese
recibido a título gratuito (art. 28, inc. b, CCyC). y requiere autorización judicial para disponer de ellos
(art. 29 CCyC).
b) En los contratos a título gratuito constituye error esencial el que recae sobre la persona, si ella fue
determinante para su celebración (art. 267, inc. e, CCyC)
c) Los actos a título gratuito se encuentran más expuestos a la acción por fraude prevista en el art. 338
CCyC, pues para que proceda con relación a actos a título oneroso se exige que quien contrató con el
deudor haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia del otorgante
(art. 339 CCyC).
d) La aplicación del instituto de la lesión (art. 332 CCyC) exige realizar una evaluación concreta sobre la
onerosidad de las contraprestaciones en juego, pues para su procedencia se requiere la existencia de una
notoria desproporción (factor objetivo), verificable al tiempo del otorgamiento del acto y subsistente al de
la demanda; la que debe concurrir con el elemento subjetivo, imprescindible para la procedencia del
instituto en un caso concreto.
e) El transmitente a título oneroso está obligado al saneamiento (art. 1033 CCyC), que garantiza por
evicción y por vicios ocultos (art. 1034 CCyC). El adquirente a título gratuito puede, empero, ejercer en
su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores (art.
1035 CCyC).
f) Suele haber mayores recaudos formales para el otorgamiento de actos a título gratuito; por ejemplo,
deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles y las de
cosas muebles registrables (art. 1552 CCyC).
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g) La imprevisión (art. 1091 CCyC) resulta aplicable a los vínculos contractuales con componente de
onerosidad, el que puede verificarse, por ejemplo, en el caso de una donación con cargo, cuando la
excesiva onerosidad incide en la posibilidad de cumplimiento del estipulado (art. 1564 CCyC).
h) La frustración de la finalidad (art. 1090 CCyC), definitiva o temporánea tiene a los contratos a título
oneroso como su principal territorio de aplicación.
i) Quien resulta sub-adquirente de buena fe y a título oneroso de un derecho real sobre una cosa mueble,
goza de protección frente a la acción reivindicatoria (art. 2260 CCyC).
j) Resultan válidos los actos de disposición a título oneroso realizados por el heredero aparente a favor de
terceros que ignoraban la existencia de herederos de mejor o igual derecho que aquel con quien contratan,
o que los derechos de este se encontraban judicialmente controvertidos (art. 2315 CCyC)
Contratos conmutativos y aleatorios:
Articulo 968.- Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos
cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios, cuando las ventajas o las
pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto.
Dentro de los contratos onerosos se pueden diferenciar dos tipos de contratos:

 Los contratos conmutativos: estos son aquellos contratos en los que las obligaciones a cargo de
cada una de las partes pueden ser determinadas con cierto grado de certeza cualitativa y
cuantitativa al tiempo de la celebración. Son aquellos contratos en donde el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes se encuentra determinado desde la celebración del
contrato.

 Los contratos aleatorios: ellos son aquellos en los que las pérdidas o las ventajas para una o para
todas las partes involucradas dependen de un acontecimiento futuro incierto, son contratos donde
el cumplimiento de las obligaciones se encuentra sujeto a un acontecimiento futuro e incierto,
ajeno a la voluntad de las partes, ejemplo: el tiempo de vida de las personas designadas en el
contrato.
Contratos formales:
Articulo 969.- Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez
son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos, lo es
sólo para que éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como
tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes
se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma
determinada, ésta debe constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato.
Los contratos son formales cuando la ley exige una determinada forma, ya sea para la validez del acto;
para que produzca sus efectos propios o para su comprobación. Previamente cuando hable de forma
específicamente establecí que en principio las partes son libres para poder establecer el cómo se va a
exteriorizar la voluntad de decir que tienen la libertad para establecer la forma pero esa libertad de las
partes tiene el límite con respecto de las formas establecidas o exigidas por la ley. acá es donde aparece la
forma impuesta y la división de 3 tipos de formas impuestas: las formas absolutas; las relativas; y las
sujetas a fines probatorios.
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Según la finalidad perseguida los contratos pueden ser clasificados en:

 Contratos de forma absoluta: si no se cumple con la forma impuesta entonces el acto se ve


privado de todo efecto, es absolutamente ineficaz. Ejemplo: los contratos de las donaciones de
inmuebles, de muebles registrables y de prestaciones periódicas.
 Contratos de forma relativa: es cuando hay una formalidad a seguir, pero la inobservancia de esta
no tiene una sanción de nulidad, es decir no se anula el contrato, sino que no se da ningun efecto
hasta que las partes no hagan lo que tienen que hacer.
 Contratos de forma dispuestas con fines probatorios: se establece una forma de prueba por el
legislador, pero se pueden usar otros medios.
Contratos nominados e innominados:
Articulo 970.- Contratos nominados e innominados. Los contratos son nominados e innominados según
que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos, en el siguiente orden,
por:
a) la voluntad de las partes;
b) las normas generales sobre contratos y obligaciones;
c) los usos y prácticas del lugar de celebración;
d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan
a su finalidad.
Esta clasificación tiene que ver con estar dentro del código, con estar normado o no en el código. Los
contratos nominados son aquellos que están previstos en el código específicamente y con nombre y los
innominados son aquellos que están fuera del código.

Prueba.
Importancia del tema de prueba:
Si bien la prueba no es un elemento esencial del contrato, es necesario tenerla en cuenta en situaciones en
donde se hace necesario acreditar el contrato.
Principalmente los modos de prueba se encuentran regulados en los códigos procesales locales, pero en el
código civil y comercial podemos encontrar algunas disposiciones sobre los medios por los que se puede
probar un contrato.
Alcance probatorio de los instrumentos:
Previamente al hablar de forma, establecí que la misma es el modo de exteriorizar el consentimiento y esa
exteriorización del consentimiento se puede dar por una manifestación expresa o tácita. En el caso de la
expresa tenes lo escrito; lo verbal; y los signos inequívocos. Cuando usamos lo escrito tenemos
dos tipos de instrumentos, los públicos y los particulares, y estos además de exteriorizar la voluntad
también funcionan como un medio para demostrar la existencia del contrato= relacion entre forma y
prueba.
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¿Cómo probamos los instrumentos públicos? En principio y según el articulo 296, el instrumento publico
da buena fe, es decir que cuando uno usa estos escritos, no es necesario acompañarlos con prueba porque
se presume que son verdaderos. El momento en el que se debe acompañar prueba es cuando una parte
presume su falsedad.
¿Cuándo probamos los instrumentos privados? También conocidos como los instrumentos particulares
firmados, se acreditan a través de la firma (los signos con los cuales una persona se identifique). En el
caso de los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona se
satisface con la firma digital, que asegura la autoría del instrumento.
Aclaración: los instrumentos privados reconocidos o declarados auténticos en sentencia o cuya firma este
certificada por un escribano NO puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido.
¿Cómo probamos los instrumentos particulares no firmados? En la categoría de instrumento particular no
firmado entra todo escrito no firmado como los impresos, las fotos, los videos, o los registros de la
palabra e información. En el caso de estos instrumentos el valor probatorio debe ser apreciado por el juez,
con el uso de una razonabilidad especifica. Debe ponderar la relacion coherente entre lo narrado y lo
sucedido, la claridad del mensaje, la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos
técnicos. En este sentido la jurisprudencia se ha pronunciado en relacion a la aptitud probatoria de los
medios de comunicación electrónica como es el caso de Whatsapp; Messenger; email; mensajes de texto
estilo SMS etc. El motivo de este pronunciamiento se da particularmente por los avances de las
comunicaciones y como a partir de los mismos empieza a haber un desuso de la correspondencia escrita
postal y mas uso en el ámbito de la comunicación electrónica; y mientras se trate de un modo de
comunicación electrónico de modo privado elegido por las partes, esos modos se pueden usar como
prueba (a diferencia de modos públicos como un muro de Facebook).
Prueba de los contratos no formales:
En principio, las partes tienen la libertad para determinar la forma del contrato (con la excepción de los
casos de las formas impuestas). Entendiendo esto ¿de que medio pueden valerse las partes para probar un
contrato? el artículo 1019 establece el principio de amplitud de medios de prueba en el cual se permite en
los contratos no formales que las partes acrediten el contrato a través de cualquier medio de prueba y los
mismos deben ser evaluados por las reglas de la sana critica y por las leyes procesales. ¿la sana critica?
determinada forma de razonamiento que deben tener los jueces. Tomar reglas de la experiencia y usarlas
con lo que parece razonable para el caso.
Articulo 1019.-
Prueba de los contratos formales:
Clasificación de los contratos formales: 1) forma impuesta absoluta; 2) forma impuesta relativa; 3) forma
impuesta para la prueba.
Articulo 1020.-
Este articulo se refiere a un supuesto especifico en los que la formalidad es requerida a los fines
probatorios. La prueba principal y básica será, en estos casos, siempre el propio instrumento; pero la
norma admite que la existencia del acto jurídico se pruebe con otros medios en tres supuestos distintos: 1)
cuando existe imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad, algo que puede
pasar por ejemplo en casos de extravío del instrumento; 2) si existe principio de prueba instrumental,
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ejemplo si quien sostiene la existencia del contrato presenta facturas, recibos, remtios etc. 3) si existe
comienzo de ejecución.

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