0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas38 páginas

Conceptos Fundamentales del Derecho

El documento aborda la noción del derecho como regulador de la vida social, diferenciando entre derecho privado, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho natural. También se discuten las características de las normas jurídicas, la relación entre derecho y moral, y el concepto de derecho hereditario, que se refiere a la transmisión de derechos y obligaciones tras la muerte de una persona. Se enfatiza la importancia del derecho en la convivencia social y su papel en la defensa de la existencia moral del individuo.

Cargado por

Lisandra Borba
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas38 páginas

Conceptos Fundamentales del Derecho

El documento aborda la noción del derecho como regulador de la vida social, diferenciando entre derecho privado, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho natural. También se discuten las características de las normas jurídicas, la relación entre derecho y moral, y el concepto de derecho hereditario, que se refiere a la transmisión de derechos y obligaciones tras la muerte de una persona. Se enfatiza la importancia del derecho en la convivencia social y su papel en la defensa de la existencia moral del individuo.

Cargado por

Lisandra Borba
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

CONTENIDO PROGRAMATICO

1ra.PARTE: Consideraciones Generales: Justicia, Derecho y Sociedad.


UNIDAD I
La Noción del Derecho
El Derecho es un regulador de la vida social, constituido por diversos elementos. Debemos, por tanto,
considerar aquellos que determinan los caracteres específicos del Derecho y permiten distinguirlo de
los demás preceptos de convivencia social: morales, religiosas, buenas costumbres.

- DERECHO PRIVADO: es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre
particulares o entre estos y el Estado como persona jurídica.
ORIGEN
Históricamente, en la Edad Media comenzó el uso de la palabra DERECHO que sustituyo al nombre
originario JUS. El término “DERECHO” deriva de: DIRECTUS participio pasivo de verbo latino dirigiré,
que significa guiar,
Enderezar y de RECTUYS; lo que se ajusta a la línea recta o sugiere la idea de rectitud
ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHO
La palabra Derecho es plurisignificativa, y se la emplea para expresar ideas diferentes. Por tanto, a fin
de evitar confucionismos convine esclarecer el significado o concepto que asume en las distintas
formas de su empleo.
a) DERECHO OBJETIVO O DERECHO- NORMA: En sentido objetivo, el DERECHO constituye un
conjunto de reglas obligatorias de la vida humana en sociedad, a cuyo cumplimiento el sujeto pude
compelido por la coacción exterior. El derecho objetivo se manifiesta de manera diversa: Leyes,
Decreto, Reglamentos, Resoluciones administrativas, edictos, sentencias Judiciales, tratados o
acuerdos internacionales, contratos, usos y costumbres reconocidos y convalidados por la legislación.
b) DERECHO SUBJETIVO O DERECHO-FACULTAD: La acepción “derecho subjetivo”, denota el poder,
facultad o pretensión para exigir algo del Estado o de un sujeto privado. Es el Derecho en sentido
subjetivo, referido al titular de una potestad lícita y por tal virtud, aquel puede invocarla.
Frente al obligado por la norma o regla de Derecho, siempre existe otra persona facultada para
exigirle el cumplimiento del deber Jurídico, el Derecho subjetivo se manifiesta en un conjunto de
poderes por lo que respecta al sujeto activo o pretensor y de obligaciones o deberes en cuanto al
sujeto pasivo o supeditado.

c) DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL: El Derecho positivo es el sistema de normas creadas


por el hombre que rigen o han regido con carácter obligatorio, la vida de un pueblo en una época
determinada. Comprende el Derecho escrito o legislativo, el consuetudinario o no escrito, el vigente
aplicado actualmente y u el histórico que ya no tiene fuerza obligatoria, el derecho positivo solo se
podría justificarse en la medida en que se conforman los principios del derecho natural.
d) ACEPCION DE CIENCIA DEL DERECHO, o conjunto sistematizado de conocimientos, usada en las
expresiones. Facultad de Derecho, estudiante de Derecho.
TAMBIEN suele emplearse la palabra derecho como representativo de la vida de Justicia. Esto
acontece cuando un litigante pide al JUEZ que decida su petición Conforme a derecho. La frase
“estar a derecho”, significa atenerse a lo que el JUEZ resuelva.
OTRA acepción de la vos de derecho. Es la referida a impuestos, tasas o tributos, percibidos por
diversos conceptos. Así, se habla de “DERECHOS de ADUANA”, “DERECHO de PEAJE”, “derecho de
timbre”.

El DERECHO NATURAL, llamada así por estar fundado en la naturaleza humana, es el conjunto de
principios intrínsecamente justo, concebidos como ideal de superación respecto de las normas
positivas legislativas o consuetudinarias, el derecho natural vale por sí mismo, en cuanto es
intrínsecamente justo.
REGULACION DE LA ACTIVIDAD HUMANA
Para satisfacer las necesidades ineludibles de la subsistencia, el ser humano se vio obligado a emplear
practicas adecuadas. Luego para lograr el logro del bienestar en esta vida la transitoria, somete sus
actividades a reglas de carácter técnico referidas al perfeccionamiento de las armas y utensilios en
general de producción y consumo. Simultáneamente con dichas reglas o quizás después, se dedicó a
estructurar las normas encaminadas o a orientar su conducta, para ejecutar determinados actos o
dejar de realizar otros.
EXISTE DOS CATEGORIAS REGULADORAS:
REGLAS TECNICAS: Las reglas técnicas, Las reglas técnicas (de tecne, que significa arte), prescriben
siempre los medios idóneos para la realización de fines determinados. Si la actividad consiente del ser
humano, se propone obtener preferentemente fines científicos artísticos o de utilidad práctica en
general, Ejemplo: dirigir una obra que se va a ejecutar, de modo que sea fabricada, modelada y
dispuesta como debe serlo, y que se consiga así, la perfección o la bondad, no ya del hombre que la
trabaja, sino de la obra hecha por el hombre.

CARACTERES:
- Responde a una necesidad lógica
- Regulan la actividad humana para alcanzar, la belleza o fines de utilidad práctica en la vida.
- Encausan el saber humano.
REGLAS ETICAS: El fin fundamental de la norma, es orientar la conducta para cumplir determinadas
acciones u omisiones, hacer que el hombre se comporte en la forma determinada por la misma.
CARACTERES:
Espontaneidad
Heterónoma
Unilateralidad
Interioridad
Coercibilidad
LA NORMA JURIDICA
-La norma rige la conducta humana en sociedad y su cumplimiento puede ser exigido coactivamente o
pedir que se aplique la sanción por los órganos del estado, en caso de su inobservancia.
Las normas jurídicas consideran al hombre como miembro de la colectividad, y busca regular su
convivencia con ella.
CARACTERES:
1) Imperatividad
2) Autarquía
3) Heteronimia
4) Generalidad
5) Bilateralidad
6) Hexteriointerioridad
7) Coercibilidad
LA RELIGION Y EL DERECHO
Todas las religiones interesan al Derecho, porque suministran datos para estudiar el origen y la
evolución de las instituciones jurídicas.
La relación entre la Religión y el Derecho: Es de orden legal en los países que tienen credo oficial.
El Estado PARAGUAYO adopto como tal, la religión católica, apostólica, romana, en todas las
Constituciones o leyes fundamentales, sancionadas y promulgadas. En unos de los art. de la está
vigente establece lo que sigue: “La religión oficial es la católica, apostólica, romana, sin perjuicio
de la libertad religiosa que queda garantizada con arreglo a los preceptos de esta Constitución”
Esta norma concuerda con otro art. de la misma Constitución, según la cual la libertad de
conciencia y de culto quedan garantizadas, toda vez que no se opongan a las buenas costumbres y
al orden público.

LA MORAL Y EL DERECHO:
AFINIDADES: La moral y el Derecho ofrecen varios puntos de contactos, a saber.
1- Ambas disciplinas pertenecen al reino del debe ser, constituyen ordenamientos normativos e
imponen deberes que el sujeto obligado está en libertad de cumplirlos o violarlos.
2- Regulan la conducta humana desde puntos de vista afines la Moral frente al bien y el Derecho
frente a la justicia.
3- Actúan sobre sujetos librevolentes. No se concibe la ni el Derecho, sin albedrio racional capaz
de distinguir entre el bien y el mal; lo justo y lo injusto.
4- Ambas disciplinas se complementan y transvasan. Recíprocamente
una y otra se esfuerzan, pues son
Valoraciones del obrar que pueden tener por objeto la misma conducta.
5- Ambas disciplinas forman un conjunto armónico y racionalmente necesario, porque la
conducta
humana ha de ser recta, esta es, virtuosa y justa. De ahí que todas las ramas del sistema
jurídico, tienen un fundamento Moral.

DIFERENCIAS: Entre la moral y el derecho existen diferencias que pueden concretarse del modo
siguiente.
1) La Moral considera y valora el comportamiento humano desde el punto vista de la
conciencia del sujeto, esto es, dando preferencia al elemento psicológico de la acción, pero
sin desdeñar las manifestaciones exteriores de la voluntad
2) La ordenación moral no es coercible, esto es, no puede recurrir a la fuerza para exigir su
cumplimiento. La
Regulación jurídica presenta la nota de poder imponerse coactivamente.
3) Por los valores a cuya realización sirve ambas regulaciones. El Derecho sirve a la realización
de valores sociales
que presentan la nota de alteridad o bilateralidad y comprenden los siguientes: Justicia,
orden, seguridad, paz, poder, cooperación y solidaridad
4) Ambas disciplinas se contraponen en aquellas situaciones en que cada una atiende a su fin
específico. La moral tiende a aun fin ideal: hacer perfectas las motivaciones de la acción. EL
DERECHO solo aspira a la perfección de la convivencia. EJEMPLO: para el derecho es
aceptable que un deudor se sin pagar por virtud de la prescripción. Para la moral no hay otra
forma de extinguir la deuda, sino pagándola, a menos que medie la renuncia o remisión del
acreedor.

LOS USOS Y CONVENCIONALISMOS SOCIALES:


USOS: El uso es una práctica o modo de proceder y configura un elemento de la costumbre. Se
considera al uso como un hecho, mientras que la costumbre es un Derecho, de aquí resulta
que no todo uso es costumbre, pero que toda costumbre es uso.
Hay usos establecidos en una región o en un medio comercial que sirven para completar e
interpretar los contratos: ellos representan la voluntad presumida de las partes.
CONVENCIONALISMOS SOCIALES, Lo mismo que en relación a aquellas cosas a las cuales se
atribuye un valor del que en realidad carecen. Pero la mayor importancia jurídica de la expresión
es la que define la ACADEMIA DE LENGUA como asamblea de los representantes de un país, que
asume todos los poderes.
DEFINICION del DERECHO
Según (woltt), Afirma que el DERECHO, como debe ser perfecto que es, tiene por objeto
eliminar cuanto impida el recto uso de la libertad humana. Y para GINER de los RIOS es “el
sistema de los actos o prestaciones en que ha de contribuir cada ser racional en cuanto de él
depende, a que su destino y el destino de todos se efectué en el mundo”.
PARA DUGUIT, el DERECHO: es la regla de conducta impuesta a los individuos que viven en
sociedad, regla cuyo respeto se considera por una sociedad, y en un momento dado, como la
garantía de interés común, cuya violación produce contra el autor de dicha violación una reacción
colectiva.
El derecho es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares o entre
estos y el Estado como persona jurídica.
Ambos órdenes de relaciones jurídicas, aunque diferenciados en la doctrina y la legislación, no
están separados por un abismo. En la realidad social, el Derecho Público y el Derecho Privado se
complementan mutuamente, penetrando la normalidad de cada uno en la del otro.

FUNDAMENTO DEL DERECHO


Es la necesidad de conservar la vida. Constituye factor indispensable para la convivencia humana.
De esta convivencia surge el derecho que regula las relaciones sociales, limitando las libertades
individuales. Fija los límites dentro de los cuales el desenvolvimiento paralelo de los individuos
encuentra seguridad y garantía; de ahí el derecho constituye la base del orden social.
Sin el derecho no hay existencia social posible. El bienestar individual y colectivo, el orden, la
seguridad, la paz y la justicia, solo pueden realizarse mediante el establecimiento de sistemas.

EL DERECHO NATURAL:
Llamado así por estar fundado en la naturaleza humana, es el conjunto de principios
intrínsecamente justos, concebidos como ideal de superación respecto de las normas positivas
legisladas o consuetudinarias.

EL DERECHO NATURL Y EL DERECHO POSITIVO:


La diferencia: Se hace consistir en el distinto fundamento de la validez de cada uno.

El DERECHO POSITIVO, se caracteriza atendiendo a su valor formal. La validez del mismo está
condicionada por la concurrencia de ciertos requisitos que determinan su vigencia. Toda norma
jurídica vigente, es formalmente valida.

El DERECHO NATURAL: vale por sí mismo, en cuanto es intrínsecamente justo. Su valides no


depende de elementos exteriores. Siendo esto así, como lo es, el DERECHO PASIVO solo podría
justificarse en la medida en que se conforma a los principios del derecho natural.

EL DERECHO Y LA VIDA SOCIAL:


Es el conjunto de normas jurídicas que se ejercen en forma colectiva. Constituye la manifestación y la
actividad del ser, frente a sus semejante o en sociedad, respectos de los cuales existe la convicción de
que así debe ser o conviene que sea a La desenvuelta en la esfera de las relaciones del DERECHO
PRIVADO, sean civiles, mercantiles o de otra índole.

LA LUCHA POR EL DERECHO


El que se ve atacado por el derecho, debe resistir, este es un deber que tiene consigo mismo la
conservación de la existencia, es la suprema ley de creación animada, y así se manifiesta
instintivamente en cada criatura, pero la vida material no es todo en la vida del hombre, tiene que
defender además su existencia moral, que tiene como condición necesaria el derecho: es pues la
condición de tal existencia que posea y defienda el derecho, el hombre sin derecho se rebaja al nivel
del bruto. Ejemplo en la antigüedad los esclavos no tenían la condición de ser humano eran
considerados al mismo nivel que los animales. Tenemos pues el deber de defender nuestro derecho
porque es lo que condiciona nuestra existencia moral. La no defensa de nuestro derecho equivale al
suicidio moral.

UNIDAD XII
DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS.
El DERECHO HEREDITARIO es el estudio de los elementos que se relacionan a la transmisión de los
DERECHOS y OBLIGACIONES de una persona fallecida a otra, la cual la LEY o la VOLUNTAD llaman para
recibir aquellos DERECHOS y OBLIGACIONES.

DE LAS DISPOSICIONESGENERALES.
Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y DERECHOS que constituyen la
herencia, a aquellos que deben recibirla.
La sucesión a titulo universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial,
ni a los objetos de esos DERECHOS. La herencia comprende todos los bienes, así como los DERECHOS y
OBLIGACIONES del causante que no se hubieren extinguido por su fallecimiento.

TRANSMISION Y SUCESION.
La transmisión se refiere a los DERECHOS ACTIVOS y PASIVOS que componen la herencia y no a los que
pertenecen al difunto. Hay algunos DERECHOS que salen de su patrimonio por efecto de la muerte como el
usufructo, la renta vitalicia.
La sucesión es la transmisión de los DERECHOS y ACTIVOS y PASIVOS que componen la herencia de una
persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la LEY o el testador llama para recibirla.

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS PARA SUCEDER.


Toda persona es capaz de suceder salvo lo dispuesto por este CÓDIGO.
Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus DERECHOS efectivos y en los eventuales. Son
poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el DERECHO sobre las cosas
hereditarias.
El HEREDERO que sobrevive un solo instante al causante transmite la herencia a sus herederos.

DE LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LA HERENCIA.


El HEREDERO adquiere la herencia desde la muerte del causante, bajo reserva de su facultad de renunciarla.
Esta facultad deberá ser ejercida dentro de los ciento cincuenta días contados desde la fecha del fallecimiento
real o presuntivo del causante.
Si el heredero fijare domicilio en el extranjero, el plazo será de doscientos cuarenta días.
El heredero que ha aceptado la herencia está sujeto a todas las obligaciones que le impone la calidad de tal, y
transmite a sus sucesores universales la herencia que ha recibido, con los DERECHOS y las OBLIGACIONES
derivados de su aceptación.
La facultad de renunciar pasa a los herederos de quien hubiere fallecido antes de vencer el plazo sin ejercerla. El
plazo legal se juzgara en este caso prorrogado por el tiempo necesario para aceptar o repudiar la herencia del
propio causante.

DE LA INDIGNIDAD Y LA DESHEDERACION.
Es una de la formas de incapacidad para heredar. Los indignos son incapaces de heredar, y pierden su vocación
hereditaria por los siguientes hechos:
Haber atentado contra la vida o integridad física del causante, o de su conyuge de su descendiente, ascendiente
o hermano.
Lo que hubiere cometido delito contra el honor o la reputación del causante.
Lo que hubieren maltratado o causado o denunciado por un delito castigado con pena privativa de libertad.
El heredero mayor de edad, que habiendo tenido conocimiento de la muerte del autor de la sucesión víctima de
un delito, haya cometido la denuncia en el plazo de un mes.
Los ascendientes que abandonaren al causante o prostituyeron a la autora de la sucesión o a los descendientes
de ella.
Los parientes que no recogieron o no suministraron alimentos al causante cuando este se hallaba abandonado, o
enfermo mortalmente, o no cuidaron de hacerlo recoger en establecimiento apropiado.
El que impidió al autor de la sucesión otorgar testamento o revocarlo, el que falsifico, altero, oculto o suplanto una
disposición de última voluntad.
El que obligo por fuerza o con fraude, al causante a hacer testamento
Para que un delito sea causa de indignidad debe haberse dictado sentencia condenatoria contra el culpable,
además, el perdón del causante, expresado en testamento o en instrumento público, hacer desaparecer en el
orden civil la indignidad o la desheredación en su caso. La indignidad debe ser declarada por una sentencia
judicial y ha de ser promovida por acción en juicio ordinario, por los parientes interesados, el cónyuge o los
herederos y legatarios llamados a suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con él.
La DESHEDERACION es otra causa de frustración de la vocación hereditaria. Por la desheredación, en virtud de
ciertas circunstancias que la LEY autoriza, se priva al HEREDERO FORZOSO de la legítima que había de
corresponderle de no haber mediado esas circunstancias.
El testador puede privar de la herencia a un heredero por las siguientes casas:
a) Haber atentado contra la vida del autor
b) Haber acusado al testador por delitos que merezcan pena privativa de libertad
c) Por injurias graves.
d) La DESHEDERACION deberá formalizarse únicamente por medio de un testamento valido y las causas
alegadas por el testador deberán ser probadas en juicio.

RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS.


Si iniciado el juicio sucesorio no se conociere heredero, o no existiere ninguno a quien corresponda la posesión
hereditaria, deberá el Juez, de oficio o a petición de parte, dictar las providencias necesarias para la conservación
y seguridad de los bienes relictos.

LA DECLARACION DE HEREDEROS.
La declaración de HEREDEROS crea la presunción de ser el titular del DERECHO SUSESORIO.
La declaratoria de herederos se suspenderá cuando exista un heredero eventual concebido, hasta que la
incertidumbre respecto de la herencia haya desaparecido.
Se procederá de la misma manera cuando la sucesión o las partes hereditarias sean inciertas, por depender de
una decisión sobre filiación, validez o nulidad de matrimonio, ausencia u otra causa semejante, o de la
apropiación de una fundación hecha por el causante.

LA PETICION DE HERENCIA.
Compete la acción de petición de herencia para reclamar los bienes de la herencia detentados por quien los
tienen a titulo de sucesor del causante.
Procede la petición de herencia contra el que ha sido declarado heredero, sea para excluirlo de la sucesión, o
para ser reconocido como coheredero.
El que por contrato adquiere del poseedor de bienes hereditarios todos o una parte alícuota de la herencia, queda
equiparado al poseedor hereditario en sus relaciones con los herederos.
Deben restituirse al heredero todos los bienes hereditarios y todas las cosas de que el causante tenía la posesión
mediata e inmediata, aunque solo tuviere en ellas un derecho de retención.
No siendo posible la restitución, se aplicaran las disposiciones relativas al enriquecimiento sin causa. Se aplicaran
a la petición de herencia las reglas de la acción de reivindicación relativas a las obligaciones del poseedor de
buena o mala fe, impensas, mejora, restitución de frutos, responsabilidad por las perdidas, y en general, todas las
que no estén modificadas por el presente capítulos.
El poseedor es de mala fe si sabe que existen herederos de grado más próximo o legatarios a quienes no se ha
hecho citar para que concurra a ejercer sus derechos.
Compete al heredero una acción posesoria para ser mantenido o reintegrado en la posesión de la herencia, o de
los bienes que dependen de ellas.

LA PLURALIDAD DE HEREDEROS.
Cuando dos o más Personas fueren simultáneamente llamadas a la herencia, la masa pertenecerá en común a
todas ellas, hasta que se verifique la partición.
Forman parte de la masa hereditaria:
a) Los bienes dejados por el causante;
b) Lo adquirido en virtud de un derecho de la herencia, o como indemnización de un daño experimentado
por ella, o por un acto jurídico referente a ella;
c) Los frutos de los bienes sucesorios.

EL ESTADO DE INDIVISION.
DERECHO REAL de propiedad, que pertenece a varias personas, por una parte indivisa, sobre una cosa mueble
o inmueble, en el CONDOMINIO cada condominio puede enajenar su parte indivisa y sus acreedores pueden
hacerla embargar y vender antes de hacerse la división entre los comuneros.
Mientras los bienes permanezcan indivisos, la administración corresponderá en común a todos los coherederos,
bajo las reglas siguientes:
a) El administrador será el cónyuge supérstite. En su defecto, si no fuere idóneo, o si hubiere oposición de
intereses, el Juez designara a la persona que ceba ejercer la administración;
b) Cada coheredero deberá prestar su concurso en la medida conveniente para la gestión, será general o
parcial.
c) Se aplicara subsidiariamente al caso, lo dispuesto sobre la administración de la cosa común.

LA PARTICION.
Liquidado el pasivo hereditario, cualquiera de los herederos podrá pedir la partición de los bienes excedentes.
Esta acción deberá deducirse contra todos los demás herederos.
PARTICION HEREDITARIA es un proceso necesario para transmitir los BIENES y DERECHOS del patrimonio
del causante a los diversos de sus sucesores. Ahora bien los, los coherederos pueden al menos retrasar esa
división, y hasta el testador demorarla por el tiempo que el legislador permita, para no caer en vinculaciones de
bienes, de aceptar los unos o disponer el otro una temporal subsistencia del condominio. Pero, superadas esas
restricciones, todo coheredero tiene acción, y es una de las imprescriptibles, para pedir la PARTICION
HEREDITARIA.

LA COLACION.
Los herederos forzosos que concurran con otros a la sucesión deberán traer a la masa hereditaria el valor de los
recibidos del causante, en vida de este, por donación u otro título gratuito.

SOLO PUEDEN DEMANDAR LA COLACION:


a) Un coheredero a otro;
b) Los acreedores personales del coheredero que pueden exigir la colación; y
c) Los herederos del causante y los legatarios, solo cuando el heredero a quien la colación fuere debida,
aceptare la herencia pura y no mediare separación de patrimonios.

LOS EFECTOS DE LA PARTICION.


La inscripción de la partición de bienes registrables confiere a cada heredero el dominio exclusivo de los bienes
correspondiente en su hijuela.
Producirá el mismo efecto, en la inscripción de cualquier acto por el cual se pusiere fin a la indivisión y se
adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un coheredero.
Los coherederos son garante los unos hacia los otros de toda evicción de los objetos que les han correspondido
por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacifico de los objetos mismos, o de las servidumbres
activas, y cuando la causa de evicción o turbación es de una época anterior a la partición.

LAS SUCESIONES VACANTES.


Cuando después de citados durante el plazo establecido por las LEYES procesales los que se consideren con
derechos a una sucesión, ningún pretendiente se hubieren presentado, o renunciado todos los herederos
presuntos, la sucesión se reputara vacante, y será designado como curador el representante del MINISTERIO
PUBLICO, el PODER EJECUTIVO podrá proponer otra persona para desempeñar dicho cargo

SUCESIONES INTESTADAS.
Las sucesiones intestadas o sin testamento corresponden a las personas llamadas a suceder o heredar en el
orden y según las reglas establecidas. Se aplica el principio de que el heredero más próximo excluye al de grado
posterior o más lejanos.

DISPOSICIONES GENERALES
La sucesión intestadas corresponden a las personas llamadas a heredar en el orden y según reglas establecidas
en este CÓDIGO.
El pariente más cercano en grado excluyente al más remoto. Los llamados a la sucesión intestada no solo
suceden por DERECHO propio, sino también por DERECHO de representación.

EL DERECHO DE REPRESENTACION.
En la sucesión intestada se puede suceder de dos maneras: POR DERECHO PROPIO o por DERECHO DE
REPRESENTACION.
Se sucede POR DERECHO PROPIO cuando el heredero es la persona más cercana a la del causante. Invoca,
entonces un titulo que emerge por sí mismo, la vinculación por la sangre más próxima con la fallecida. Entre los
sucesores por DERECHO PROPIO el pariente más cercano excluye al más remoto.
Para impedir las consecuencias de la prematura muerte del que debía heredar por DERECHO PROPIO y no
privar a sus hijos y descendientes de la herencia, la LEY ha creado lo que se denomina DERECHO DE
REPRESENTACION.
En virtud de este derecho de representación, los descendientes de un heredero muerto antes del causante,
entran en un lugar a recoger su parte en la herencia. El representante tiene vocación exclusivamente por la LEY y
no por la voluntad del representado. No se puede representar a aquel que fue excluido de una sucesión por
indigno o que fue desheredado.
El DERECHO DE REPRESENTACION tiene lugar sin límite en la línea recta descendiente: esa limitación es
biológica, así el tataranieto heredaría al tatarabuelo, inclusive el hijo del tataranieto podría tener derecho de
representación.
EL ORDEN EN LAS SUCESIONES INTESTADAS:
LA SUCESION DE LOS DESCENDIENTES.
Los hijos del autor o causante de la sucesión heredan en partes iguales sobre los BIENES PROPIO y los BIENES
GANANCIALES, sin tener en cuenta si los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales.

LA SUCESION DE LOS ASCENDIENTES.


A falta de los descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los DERECHOS del CONYUGE
supérstite.
En consecuencia desaparece el llamamiento a los ascendientes legítimos para concurrir con los descendientes
legítimos y el cónyuge. Existiendo DESCENDIENTES sean matrimoniales o extramatrimoniales EXCLUYEN A
LOS ASCENDIENTES.

LA SUCESION DE LOS CONYUGES.


EL derecho hereditario DEL CONYUGE SUPRERSTITE SOBRE BIENES PROPIOS DEL CAUSANTE SERA:
a) Igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él.
b) La tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante. Y la mitad si solo quedare
uno de ellos.
c) La mitad si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros descendientes.
d) La totalidad si no existiesen descendientes ni ascendientes.
e) Cuando concurra con ascendientes extramatrimoniales; tendrá derecho a una cuarta parte sobre el haber
líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no existe cuando el cónyuge concurra con ascendientes
extramatrimoniales.

LA SUCESION DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES.


Los hijos y descendientes extramatrimoniales, tendrán el mismo DERECHO HEREDITARIO que los
matrimoniales sobre los bienes propios y los gananciales del causante.
Si los hijos extramatrimoniales concurren con el cónyuge supérstite y no hubiere hijos matrimoniales, les
corresponderá el total del haber hereditario de gananciales, con la deducción del veinticinco por ciento asignado
al cónyuge sobreviviente como beneficio.

LA SUCESION DE LOS COLATERALES.


No habiendo descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredan los HERMANOS; y en representación de estos,
sus descendientes hasta el CUARTO GRADO inclusive.
Los hermanos MATRIMONIALES o EXTRAMATRIMONIALES que solo sean del mismo padre o de la misma
madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los HERMANOS DE DOBLE VINCULO.

EL DERECHO HEREDITARIO DEL ADOPTANTE Y EL HIJO ADOPTADO.


En la adopción plena:
a) El adoptante hereda al adoptado, excluyendo a los padres de sangre.
b) El adoptado hereda al adoptante.

LA LEGÍTIMA.
La legítima es una institución de orden público y es la parte de la herencia que corresponde a los herederos
forzosos como DERECHO de SUCESION y de la que no puede disponer el causante.

UNIDAD X
EL CONDOMINIO.DISPOSICIONES GENERALES.
CONDOMINIO CONCEPTO: hay condómino cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma
cosa mueble o inmueble, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del DERECHO REAL
proporcional inherente a su cuota parte ideal en la cosa
Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa muebles o inmueble por
contrato, actos de última voluntad, o disposiciones de la LEY, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en
el ejercicio del DERECHO REAL proporcional inherente a su cuota parte ideal en la cosa, ni de otro modo que el
establecido por el presente Código. No es condominio la comunidad de bienes que no sean cosas.

DE LA ADMINISTRACION DE LA COSA EN COMÚN.


Siendo imposible, por la calidad de la cosa o por la oposición de alguno de los condominios, el uso o goce o la
posesión común, resolverán la mayoría si se la da en locación o se la administrara por su cuenta común, y fijara
las condiciones, y nombrara o revocará administradores.
Si se resolviese la locación, será preferido a un tercero como, locatario, el condómino que ofreciere las mismas
ventajas, y entre condóminos con iguales ofertas, decidirá la suerte.
Las resoluciones sobre administración se adoptaran con citación de todos los copropietarios, por mayoría
absoluta de votos computados según el valor de las partes indivisas, aunque dicha mayoría correspondiese a uno
solo de los condóminos.
Si hubiere empate, decidirá la suerte. Cualquier dificultad sobre asuntos administrativos, será sumariamente
decidida por el juez, a solicitud de cualquier condómino y con audiencia de los demás.
En caso de duda, se presumen iguales las partes. Los frutos se dividirán proporcionalmente a los valores de ellas.
La administración del condómino que haya sido nombrado por mayoría, será juzgada según las reglas del
mandato.
Si lo hiciese sin mandato, será considerado gestor de negocio.

LA INDIVISION FORZOSA.
Habrá indivisión forzosa, cuando el condómino sea sobre cosa afectada como indispensables al uso común de
dos o más heredades que pertenezcan a diversos propietarios. Ninguno de los condóminos podrá pedir la división
sin el acuerdo unánime de los demás, o mientras uno solo de ellos tenga interés en la indivisión.
Los DERECHOS que en tales casos corresponden a los condóminos, no son a títulos de servidumbre. Sino a
título de condómino.
Los copropietarios no pueden usar de la cosa común sino para las necesidades de las heredades en el interés de
las cuales la cosa ha sido dejada indivisa.

DEL CONDOMINIO POR CONFUSIÓN DE LÍMITES.


El propietario de terrenos cuyos límites estuvieren confundidos con los del fundo colindante, reputase condómino
con el dueño de este, y tiene DERECHO para pedir que los limites confusos se investiguen y demarquen.
La acción de deslinde tiene por antecedente indispensable la contigüidad y confusión de dos predios rústicos. Ella
no se da para dividir los predios urbanos.
Esta acción compete únicamente a los que tengan DERECHOS REALES sobre el terreno. Contra el propietario
del fundo contiguo.
Puede dirigirse contra el ESTADO respecto de los terceros del dominio privado.
El deslinde de los fundos del dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa.

DE LA PROPIEDAD POR PISOS Y DEPARTAMENTOS:


DISPOSICIONES GENERALES.
Los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se divide cada piso, así, como los departamentos de
la casa de un piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente, o por un pasaje
común, podrán pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de este Código.
Cada departamento será individualizado por una designación numérica inscripta en el REGISTRO de
INMUEBLES, a los efectos de su identificación.

LA ADMINISTRACION DE LOS EDIFICIOS.


A los efectos de la constitución propiedad por pisos o departamentos, toda persona o grupo de personas, deberá
instituir un reglamento de copropiedad y administración, formalizado por escritura pública, que será inscripta en el
REGISTRO de INMUEBLES, así como toda modificación que del mismo se hiciere.
Para su reforma, será necesario el voto de dos de los propietarios que representen por lo menos la mitad del
valor del edificio.
El reglamento deberá disponer obligatoriamente sobre los siguientes puntos:
a) La forma de nombramiento de un representante de los propietarios, que podrá ser uno de ellos o un
extraño, y tendrá facultades de administrar los bienes de uso común y recaudar los fondos para tal fin.
b) Determinación de las bases para la remuneración del representante, duración de sus funciones forma de
su remoción, facultades para actuar ante organismos administrativo y judiciales, y designación de
sustituto;
c) Proporción y base para la contribución de los propietarios destinada al pago de los gastos comunes;
d) Designación y despido del personal de servicio;
e) El procedimiento de convocatoria de la asamblea de propietarios; forma de elegir un presidente; quórum
para sesionar y mayoría especial para adoptar otras resoluciones.
f) Ubicación y enumeración de los pisos, de los departamentos y de las cosas comunes, así como el uso de
los mismos;
g) Determinación del valor que se atribuye a cada piso o departamento con inclusión de sus partes
accesoria; y
h) Cualesquiera otras facultades otorgadas la representación de los propietarios.
Formalizado el reglamento de copropiedad y administración, de acuerdo con lo establecido en este
Código, tendrá fuerza obligatoria respecto de los terceros adquirentes a cualquier título. La inscripción del
reglamento podrá practicarse, aun cuando no esté construido el edificio.
Las mismas reglas serán aplicadas para modificar dicho reglamento o dejarlo sin efecto.

LA PROPIEDAD LITERARIA, CIENTIFICA Y ARTISTICA.


Las creaciones CIENTIFICAS, LITERARIAS Y ARTISTICAS gozan de la protección que este Código les confiere.
El autor es propietario de su obra durante su vida y su DERECHO subsiste por cincuenta años contados desde su
muerte, a favor de sus sucesores a titulo universal o singular, o, en su defecto, de quienes por actos entre vivos o
de última voluntad, hayan recibido el encargo de publicar la obra.
El DERECHO de propiedad LITERARIA, ARTISTICA O CIENTIFICA protegido por este Código, no es
renunciables ni puede cederse ni venderse; pero el valor económico o explotación comercial de la obra podrá
transmitirse, total o parcialmente por acto entre vivo o de última voluntad.
Esta regla se aplica igualmente a las colaboraciones firmadas de las compilaciones u obras colectivas, aunque
sea otro quien al publicarlas, las presente coordinadas bajos una dirección única. En este caso, el editor o el
director de la compilación, tiene el DERECHO exclusivo de reproducirla y venderla, y cada colaborador podrá
reproducir separadamente su trabajo, a condición de indicar la obra o la compilación de que procede.

DERECHOS INTELECTUALES: DEFINICION.


DERECHO INTELECTUALES: es el poder reconocido a un autor, para beneficiarse exclusivamente con su obra
de creación personal e impedir que otro la copie, imite o reproduzca sin su consentimiento.
En dicha relación jurídica, el sujeto activo o titular del DERECHO es el AUTOR. Este tiene la facultad de usar,
gozar y disponer a cualquier título de modo exclusivo si obra de creación intelectual, conforme a las disposiciones
normativas de la LEY.
El sujeto pasivo está constituido por todas las demás personas, sobre quienes pesa una obligación electiva de
respeto. Por consiguiente, los DERECHOS INTELECTUALES no existen contra un sujeto pasivo particular.

NATURALEZA ESPECÍFICA: ASPECTO MORAL Y ECONOMICO.


ASPECTO MORAL: Las facultades derivadas del DERECHO de AUTOR EN EL ASPECTO INDICADO SE
CLASIFICAN EN EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES.
EXCLUSIVA: solo pueden ser ejercidas por el creador y comprenden: las de iniciar, continuar y terminar la obra,
publicarla bajo su nombre propio, pseudónimo o en forma anónima, retirarla del comercio, modificar o destruir su
obra inédita.
CONCURRENTE: son las ejercidas por el AUTOR, y en desafecto de este por sus herederos o sucesores
universales, DERECHO habientes, albaceas o ejecutores testamentarios. En virtud de ellas, se puede exigir el
mantenimiento de la creación intelectual en su integridad; que se omita el nombre o pseudónimo del AUTOR e
impida la publicación o reproducción imperfecta de la misma.
ASPECTO ECONOMICO: este aspecto consiste en la posibilidad de disfrute que tienen los AUTORES sobre sus
obras CIENTIFICAS, LITERARIAS Y ARTISTICAS; los inventores e investigadores sobre el producto material del
ingenio, cuando dichas producciones del espíritu han sido publicadas por el AUTOR.
Si hay acuerdos entre los AUTORES acerca de los DERECHOS incluidos en la primera categoría (derechos de
personalidad), no lo hay respecto de los DERECHOS bajo el aspecto económico. Estos han sido calificados, por
la opinión más generalizada, como análogos a la propiedad, pero con otros alcances y limitaciones en razón de
su naturaleza inmaterial.
DERECHO DE AUTOR.
Las facultades del sujeto activo o titular bajo el aspecto moral, derivan del llamado DERECHO DE PATERNIDAD:
este consiste en la protección del autor, como creador en la amplia acepción del término y también la de su obra
materializado como entidad propia. El DERECHO DE PATERNIDAD DEL AUTOR, se caracteriza por ser
perpetuo e inalienable. Toda transferencia contractual que hiciere el creador de una obra intelectual por cualquier
título, comprenderá solamente el aspecto económico o pecuniario de su DERECHO, sin menoscabo de los
elementos constitutivos de la paternidad sobre la obra enajenada.
El que tiene toda persona sobre la obra que produce y especialmente el que corresponde por razón de las obras
LITERARIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS O TECNICAS para disponer de ellas por todos los medios que las
LEYES autorizan.
EL AUTOR.
Es el que inventa una cosa o lleva a cabo alguna obra científica, literaria o artística. Este concepto de autoría es
el que ha dado lugar al DERECHO protector de la propiedad intelectual.

DERECHO PATRIMONIAL DEL ESTADO Y DE LAS ASOCIACIONES SOBRE COMPILACIONES PÚBLICAS A


SU CARGO.
El ESTADO solo confiere al titular del invento o descubrimiento científico, la acción protectora que le permitirá
durante un tiempo limitado, el goce exclusivo del mismo.
Más, señalan los autores que el producto del ingenio, aun en la parte novedosa que le da su característica, es la
aplicación perfeccionada de conocimientos que el inventor ha recibido de la colectividad. De la consideración del
origen y base media del invento, surge un conflicto entre los DERECHOS del inventor y los intereses generales
de la nación. La solución justa del mismo, estriba en la conciliación de los términos contrapuestos. De este modo,
la generalidad de las legislaciones sobre la materia, reconocen con carácter temporario el DERECHO del
inventor. Lo cual permite que transcurrido el plazo legal en que el inventor ha podido gozar del beneficio
económico derivado de su invento, este queda traspasado al dominio común para utilidad de todos los miembros
de la organización social.

REGISTRÓ DE DERECHO INTELECTUALES.


La LEY comentada creo el REGISTRO PÚBLICO de los DERECHOS INTELECTUALES, dependiente del
MINISTERIO de EDUCACION. Para la inscripción de las obras impresas, el EDITOR depositara en el REGISTRO
dos ejemplares completos de las mismas, dentro de los tres meses de su aparición. El mismo plazo regirá para
las obras extranjeras, que tuviesen editor en la REPUBLICA. Para las pinturas y esculturas, el depósito consistirá
en un croquis, fotografía o boceto del original, con las indicaciones complementarias que permitan distinguirlas.

PUBLICACION DEL REGISTRO: RECLAMACIONES.


El REGISTRO publicara por cinco días en un DIARIO de la CAPITAL, el título, autor, especie y demás datos que
distingan las obras depositadas. Transcurridos un mes desde la última publicación, sin haberse presentado
RECLAMACION alguna, entregara al interesado la constancia definitiva de la inscripción. Esta contendrá la
expresión “DERECHOS RESERVADOS” o su abreviación D.R., seguida del año en que comienza la protección,
nombre y domicilio del titular del DERECHO y lugar de origen de la obra.

LEGISLACION PARAGUAYAS VIGENTES SOBRES LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.


La LEY N° 94 promulgada el 10 de julio de 1951, reconoce y protege los DERECHOS de AUTOR sobre las obras
literarias científica y artísticas editadas, publicadas y registradas en la REPUBLICA del PARAGUAY. Tales
DERECHOS INTELECTUALES están disciplinados por las disposiciones del DERECHOS COMUN, con las
modalidades establecidas en dicha LEY.
El DERECHO reconocido comprende la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, científica o
artística de usar y autorizar el uso de ello en todo o parte, disponer de ese DERECHO a cualquier título, total o
parcialmente y transmitirla por causa de muerte.
El plazo de protección de los DERECHOS INTELECTUALES, abarca toda la vida del autor, más cincuenta años
contados desde la muerte del autor o del último de los autores.
Las LEY citada, protege el DERECHO de AUTOR sobres las obras inéditas. La obras manuscrita y no publicada,
pero ha sido registrada goza de todos los DERECHOS reconocidos. Las traducciones, adaptaciones,
compilaciones, arreglos, dramatizaciones y cualesquiera otras versiones de obras literarias, científicas o
artísticas, están protegidas como obras originales, sin perjuicio de los DERECHOS del AUTOR sobre la obra
primigenia.

CONTENIDO QUE ABARCA LOS DERECHOS CONEXOS.


El titulo otorgado por el GOBIERNO NACIONAL al inventor, previa observancia de las formalidades legales como
reconocimiento y prueba de su DERECHO, llamase de INVENCION. Mediante dicho título, se diversifica el
DERECHO al INVENTO del DERECHO relativo a los productos.
El DEECHO de INVENCION solo comprende la exclusión temporaria de otros industriales, para fabricar el mismo
producto nuevo, emplear el mismo medio o realizar la misma aplicación o mejora de los procedimientos técnicos.
En el consenso de los autores, la patente no crea el DERECHO de PROPIEDAD sobre el invento. El DERECHO
nace del invento mismo. Pero si este no es publicado respecto de terceros, el inventor deberá conservarlo en
secreto, para no verse perjudicado por la publicidad de otro invento análogo o idéntico.
Mediante la patente que otorga el ESTADO al INVENTOR, protege a este poniéndolo al abrigo de imitaciones o
falsificaciones fraudulentas, con la intención de volver nugatorio el goce económico de aquel sobre su
descubrimiento.

INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS.
Desde el punto de vista teórico, la invención y el descubrimiento son esencialmente distintos. La primera consiste
en crear algo que antes no existía; el segundo es dar a conocer algo existente, pero que estaba ignorado.
Bajo el aspecto práctico, la aplicación de dichas conceptuaciones, solo resulta clara en sus deferencias extremas.
Por tanto, será muy difícil discernir con nitidez en la mayoría de los casos, que es lo que no existió y
verdaderamente se creo, y que es lo que no puede decirse creado por cuanto existía.

DERECHOS MARCARIO Y DERECHO INTELECTUAL.


El DERECHO sobre las marcas comerciales como aspecto de la propiedad industrial, está relacionado con la
individualización de los productos destinados al consumo o a nuevas trasformaciones.
Dichos productos son cosas muebles, transferidas directamente del industrial al consumidor o por la intromisión
del comerciante, cuya función económica es hacer coincidir la oferta y la demanda. La cosa material o el producto
entregado por el industrial a la circulación real, puede confundirse con productos similares fabricados por otro
industrial. Está en el interés de todo industrial, conservar la reputación adquirida por la buena elaboración de sus
productos que determina la mayor venta en volumen y valor.
El modo de hacer efectiva la distinción, origina el instituto jurídico de las MARCA de FÁBRICA o de COMERCIO,
correspondidas en la doctrina moderna bajo la denominación genérica de MARCAS COMERCIALES. De ahí, las
facultades o poderes jurídicos, reconocidos a determinadas personas o entidades para el uso y goce exclusivos
de la MARCAS COMERCIALES, en la forma autorizada por la LEY sobre la materia.

DIFERENCIAS.
No debemos confundirse el DERECHO MARCARIO con el DERECHO INTELECTUAL.
Esto protege las creaciones espirituales a obras del ingenio. El DERECHO MARCARIO como aspecto de la
propiedad industrial, se refiere a la individualización de los productos y su fin es evitar la confusión entre los que
sean similares, pero de procedencia u origen distinto. La originalidad intelectual de la marca, no es de importancia
precipua.
Aunque la protección del DERECHO MARCARIO recae sobre un bien inmaterial, el valor económico de la marca,
difiere por su naturaleza de una creación intelectual.

LEGISLACION PARAGUAYA SOBRE MARCAS.


La LEY PROMULGADA con fecha 6 de julio de 1889, establece las garantías, limitaciones y todos lo relacionado
con el DERECHO de PROPIEDAD de las MARCAS de FÁBRICA o COMERCIO. Distribuye su normativa del
modo siguiente: el TITULO I comprende dos capítulos; el primero de estos legisla sobre el DERECHO de
PROPIEDAD de las MARCAS y el segundo establece las formalidades para adquirir la propiedad de las marcas.
El TITULO II concierne a los nombres de fábrica y de comercio; el TITULO III a las disposiciones penales y el
TITULO IV está dedicado a las disposiciones transitorias.
Por resolución de fecha 16 de febrero de 1962, el DIRECTOR del DEPARTAMENTO de MARCAS y PATENTES
que integra el MINISTERIO de INDUSTRIA y COMERCIO, dispuso la registrabilidad de los lemas comerciales,
consiste en frases u oraciones gramaticales que acompañan una marca ya registrada. Para dicho efecto, deben
reunir los requisitos de novedad y especialidad.

UNIDAD XI
EL DERECHO REAL DE PRENDA.
“Habrá constitución de prenda- estatuye el art. 2294 cuando el deudor por una obligación cierta o condicional,
presente o futura, entregue al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la deuda”.
El CODIGO citado bajo el mismo título “de la prenda “, legisla sobre el CONTRATO DE CONSTITUCION DE
PRENDA Y EL DERECHO REAL DE PRENDA que es consecuencia del primero, incurriendo en manifiesto error
metodológico según la opinión de varios comentaristas.
El CONTRATO DE CONSTITUCION DE PRENDA por su naturaleza es REAL, porque se perfecciona con la
entrega de la cosa. Es además accesorio, unilateral y solemne. Tiene este último carácter, por cuanto la
constitución de la prenda para oponerse a tercero, debe constar por instrumento público o privado de fecha cierta,
sea cual fuere la importancia del crédito.
El DERECHO REAL DE PRENDA es el que adquiere el acreedor sobre la cosa mueble ajena, recibida en
garantía del pago de su crédito.
El poseedor de la cosa prendada, no puede servirse de ella, salvo autorización expresa del deudor.
DE LA PRENDA DE LAS COSAS EN GENERAL.
Por la constitución de PRENDA se entrega al ACREEDOR una cosa mueble O UN título de crédito en seguridad
de una cosa u obligación cierta o condicional presente o futura.
Esta prenda en la cual debe entregarse al acreedor la cosa prendada podrá ser constituida por el deudor o por un
tercero.

DE LA PRENDA SOBRE TITULOS DE CREDITO.


Si lo prendado fuese un CREDITO O UN TITULO NO NEGOCIABLE POR ENDOSO, para que la PRENDA quede
constituida deberá ser notificado al DEUDOR DEL CREDITO dado en prenda aunque su monto excediera de la
deuda.

DE LA PRENDA CON REGISTRO.


Este tipo de prenda no requiere para el nacimiento del DERECHO REAL, el desplazamiento, es decir, la entrega
del objeto dado en garantía, al acreedor.
Se trata por lo tanto de una PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO, en la cual el objeto prendado continúa en poder
del deudor o del tercero constituyente.

NUESTRO CODIGO CIVIL AL RESPECTO MANIFIESTA.


“LA PRENDA CON REGISTRO no requiere la entrega de la cosa. Bastara para constituirla, la INSCRIPCION EN
EL REGISTRO PRENDADO, quedando las cosas gravadas en poder del DEUDOR a título de DEPOSITARIO
REGULAR CON LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CORRESPONDIENTES.

DEL DERECHO REAL DE HIPOTECA:


Estatuye el CODIGO citado que “la hipoteca es el DERECHO REAL constituido en seguridad de un crédito en
dinero, sobre los bienes inmuebles que continúan en poder del deudor “hay que agregar a este precepto, que la
hipoteca puede constituirse también por un tercero.
Dentro de nuestro sistema legal, no existe otra hipoteca que la convencional constituida por el deudor o un
tercero en su nombre, para la seguridad de un crédito en dinero, sobre cosa inmueble especial y expresamente
determinada, y por una suma de dinero también cierta y determinada.
De este modo, quedan abolidas las hipotecas legales existentes en la legislación antigua, a favor de los menores
de edad incapaces sobre los bienes de sus representantes necesarios, y en beneficio de la mujer casada sobre
los bienes de su marido. Tales eran las hipotecas tacitas.

DISPOSICIONES GENERALES.
Por el DERECHO REAL DE HIPOTECA se grava un inmueble determinado, que continua en poder del
constituyente en garantía de un crédito cierto en dinero. Cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda
ajena, no por ello se obligara personalmente, como deudor directo o subsidiario.
La hipoteca solo puede constituirse por contrato en la forma establecida en este CODIGO.

EFECTOS DE LA HIPOTECA ENTRE LAS PARTES.


La hipoteca inscripta confiere al acreedor un DERECHO preferente a ser pagado sobre el precio del inmueble.
Podrá demandar la ejecución y venta de la cosa hipotecada, sea que ella este en poder del deudor, del
constituyente, o de un tercero poseedor.
El propietario del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al DERECHO de
PROPIEDAD y puede USAR, GOZAR Y DISPONER de la cosa. Pero no puede ejercer acto alguno de
disposición material, o jurídico que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor del bien hipotecado.
MEDIDAS CONSERVATORIAS: el acreedor hipotecario, aunque su crédito fuera a término subordinado a
condición o evento, podrá solicitar todas medidas conservatorias para asegurar su DERECHO, e impedir los
actos perjudiciales previstos en la LEY.
Cuando lo actos perjudiciales se hubieren realizado, el acreedor podrá exigir del deudor la estimación de los
deterioros, aunque provinieren de caso fortuito o de tercero y el depósito judicial de su valor, o bien demandar un
suplemento de hipoteca.
Si se dan casos tratados, los acreedores hipotecarios podrán, aunque sus CREDITOS NO ESTEN VENCIDOS,
demandar que el deudor sea privado del beneficio del plazo otorgado por el contrato.

DE LOS EFECTOS DE LAS HIPOTECAS EN RELACION CON LOS ACREEDORES.


La hipoteca no producirá efectos frente a terceros sino desde su inscripción en el REGISTRO de HIPOTECAS.
Una vez inscripta el acreedor tiene el DERECHO preferente a ser pagado sobre el precio del inmueble, por sobre
otra clase de acreedores.
Si hubiere más de un acreedor hipotecario los mismos gozan del privilegio sobre el precio del inmueble, en el
orden de propiedad determinado por la fecha de las inscripciones respectivas.
Cuando las inscripciones fueren efectuadas el mismo día, la preferencia se determinara por el orden de
presentación.

EFECTOS DE LA HIPOTECA EN RELACION CON LOS POSEEDORES.


Cuando el inmueble hipotecado estuviere en todo o en parte en poder de tercero constituyente o adquirentes,
debe el acreedor antes de pedir a estos el pago de la deuda. Intimar judicialmente al deudor, con los interese
exigibles. Si este no pagare en el acto podrá el acreedor exigir a los terceros poseedores, el pago de la deuda o
el abandono del inmueble.
El tercero poseedor o propietario de un inmueble hipotecado goza de los plazos concedidos al deudor por el
contrato, y la deuda hipotecaria no puede sele demandada sino cuando fuere exigible a este último.

UNIDAD IX
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.
EL PATRIMONIO: se compone de un activo y un pasivo. El activo está constituido por los bienes que poseen una
persona y el pasivo por las cargas que la graven es decir las obligaciones que pesan sobre ella. El patrimonio de
una persona es el conjunto de sus bienes y de las cargas que gravan a la misma.
PATRIMONIO: El conjunto de bienes de una persona, con las deudas o cargas que lo gravan, constituye su
patrimonio.

EL DERECHO REAL Y EL DERECHO PERSONAL.


DERECHO REAL: es el DERECHO PLENO y EXCLUSIVO que la LEY otorga al propietario de usar, gozar y
disponer de sus bienes.
LOS DERECHOS REALES: Son aquellas que crean una relación directa e inmediata entre una persona y una
cosa, desde que mediante ellos, encuentra sometida, total o parcialmente a la voluntad y a la acción de una
persona.
DERECHO PERSONAL, O LLAMADOS TAMBIEN DE CREDITO U OBLIGACIONES: Consisten en un vinculo
jurídico entre dos personas, en virtud del cual, una de ellas llamada acreedor tiene la facultad de exigir algún
hecho del otro, que se llama deudor.

LOS DERECHOS REALES O SOBRE LAS COSAS.


El DERECHO REAL solo puede ser creado por Ley. Los contratos y disposiciones de última voluntad que tuviere
por fin constituir otros DERECHOS REALES o modificar los que el Código reconoce, valdrá como ACTOS
JURIDICOS constitutivos por DERECHOS PERSONALES, si como tales pudiesen valer.
Una COSA es un objeto corporal susceptible de tener un valor económico.

LAS COSAS CONSIDERADAS EN SI MISMAS.


SE LLAMAN: cosas en este Código, los objetos corporales susceptibles de tener un valor.
CLASIFICACION DE LAS COSAS:
a) MUEBLES: son cosa muebles: aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por
sí mismas sea que solo se muevan por una fuerza externa. Ej.: una mesa, una casa, un auto, etc.
b) INMUEBLES: son cosas inmuebles POR NATURALEZA: las que se encuentran por si inmovilizadas, como
el sueldo y todas las partes solidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está
incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del
hombre.
POR ACCECION. Las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas al suelo por adhesión
física,
con tal que esta adhesión tenga carácter de permanencia.
POR SU CARÁCTER REPRESENTATIVO: los instrumentos públicos en donde constare la adquisición de
DERECHOS REALES sobre los bienes inmuebles con excepción de la hipoteca.
c) COSAS PRINCIPALES: son principales las que existir por sí mismas.
d) COSAS ACCESORIAS: son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa, de la
cual dependen o a la cual están adheridas.
e) COSAS DIVISIBLES: son aquellas que sin ser destruidas enteramente, pueden ser divididas en porción
reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo, tanto a las partes como a las cosa
misma:
f) COSAS NO FUNGIBLES: son aquellas que no pueden ser divididas
g) en porciones reales, ya que de hecho, desaparecería su identidad conjunta. Ej.: no se puede dividir
materialmente un vehículo, porque dejaría de serlo.
h) COSAS FUNGIBLES: son aquellas en que una cosa equivale a otra de la misma especie y que pueden
sustituirse unas por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Ej.: un ejemplar de un libro puede ser
sustituido por otro ejemplar de la misma edición.
i) COAS NO FUNGIBLES: son aquellas en que una cosa no puede ser remplazado por otra.
j) COSAS CONSUMIBLES: son aquellas cuya existencia termina con el primer uso, y las que terminan para
quien deja de poseerlas. Por no distinguirse en su individualidad. Ej.: dinero.

k) COSAS NO CONSUMIBLES: son aquellas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace,
aunque sea susceptibles de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo. Ej.: un vehículo. Su
existencia prosigue aunque se lo use, por más que sea susceptibles de deteriorarse por el transcurso del
tiempo.
l) COSAS QUE ESTAN EN EL COMERCIO: Son todas aquellas cuya enajenación no fuese expresamente
prohibida, o no dependiese de una autorización pública.
m) COSAS QUE ESTAN FUERA DEL COMERCIO: por su inajenabilidad ABSOLUTA: son las cosas cuya
venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la Ley;
n) COSAS QUE FUERA DEL COMERCIO: su inajenabilidad RELATIVA: son aquellas cuya enajenación se
hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad, en la medida permitida por la
Ley;
Son relativamente inajenables las que necesitan una autorización previa para su enajenación.

DE LOS BIENES EN RELACION A LAS PERSONAS A QUIENES PERTENECEN.


Son bienes del dominio público del Estado:
a) Las bahías, puertos y ancladeros;
b) Los ríos y todas las aguas que corren por sus cause naturales
c) Los lagos navegables y sus álveos; los caminos, canales, puentes;
d) Los bienes del dominio del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Las personas particulares tienen el uso y el goce de los bienes públicos del Estado, pero estarán sujetas a las
disposiciones de este Código y a las Leyes o reglamentos de carácter administrativo. Son bienes del dominio
privado del Estado.
a) Las islas que se forman en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Los
minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en Estado natural, con excepción de las
sustancias pétreas, terrosas o calcáreas.
b) Los bienes vacante o mostrencos, y los de las personas que mueren intestadas o sin herederos, según las
disposiciones del Código.

Los bienes de las Municipalidades son públicos o privados.


a) Los bienes públicos Municipales, son los que cada Municipio ha destinado al uso y goce de todos los
habitantes.
b) Bienes privados Municipales, son los demás, respecto de los cuales cada Municipio ejerce dominio, sin
estar destinados a dicho uso y goce, pueden ser enajenados en el modo y la forma establecidos por la
Ley Orgánica Municipal.
Pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectiva Parroquias: los templos, lugares religiosos, cosas sagradas y
bienes temporales muebles o inmuebles afectados al servicio del culto.

LA POSECION: DISPOSICIONES GENERALES.


En principio, una respuesta a lo que significa POSESION, es simple
Posesión es tener una cosa en su poder, usarla, gozarla y aprovecharla el Ej.: es la cosa que se tiene
físicamente en la mano. La POSESION no requiere una permanente inmediatez física; así por Ej.: yo poseo los
muebles de mi casa aunque esté ausente, quizás a muchos kilómetros de desfinancia.
POSEDOR es quien tiene una cosa el poder físico inherente al propietario, o al titular de otro DERECHO REAL
que lo confiera.
ADQUISICION Y PÉRDIDDA DE LA POSECION.
La posesión puede adquirirse por acto entre vivos o por causa de muerte.
La adquisición por actos entre vivos, se clasifican en:
ORIGINARIA: se trata de cosas que no tienen dueño, como la pesca, la caza de animales silvestres, por Ej.:
produciéndose la adquisición por la APREHENSION.
DERIVADA: es cuando una persona que era poseedor, le entrega esa posesión a otra; y eso se realiza mediante
lo que se llama TRADICION.
LA TRADICION: existe cuando una persona entrega voluntariamente una cosa y la otra recibe del mismo modo.

EL DERECHO REAL SOBRE LA COSA PROPIA.


DOMINIO: es el DERECHO pleno y exclusivo que la LEY otorga al propietario de usar, gozar y disponer de sus
bienes.
CONDOMINIO: cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa, sin que ninguna de ellas
pueda excluir a la otra en el ejercicio del DERECHO REAL.

EL DERECHO DE PROPIEDAD: DISPOSICIONES GENERALES.


CARACTERES DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
a) Es un DERECHO REAL, puesto que implica una relación directa entre el dueño y la cosa.
b) Es el más amplio y completo DERECHO de SEÑORIO que se pueda tener sobre una cosa.
c) Es PERPETUO: no se pierde por el desuso.
d) No es ABSOLUTO, ya que el DERECHO de propiedad debe ser ejercido en forma regular.
e) Es exclusivo, en el sentido de que dos personas no pueden tener al mismo tiempo un dominio exclusivo
sobre una cosa.

DE LA PROPIEDAD PRIVADA INMUEBLES.


SE ADQUIERE EL DOMINIO DE LA PROPIEDAD PRIVADAS INMUEBLE POR:
a) POR CONTRATO: la propiedad de bienes se transmite por CONTRARTO. Los títulos traslativos de
dominio están sujetos a la toma de razón en el REGISTRO de INMUEBLES para que produzcan efectos
respectos de terceros.
b) POR ACCESION: Existe cuando una cosa se adhiere natural o artificialmente a otra, el propietario de
esta adquiere el dominio de la que se ha adherido.
La accesión puede resultar de:
1) La formación de islas
2) Aluvión
3) Avulsión
4) Abandono del álveo( cause abandonado de rio)
5) La edificación de obras y plantaciones.
c) POR USUCAPION: la prescripción consiste en adquirir un DERECHO o LIBERARSE de una obligación
por el transcurso del tiempo. En el primer caso, la prescripción se llama adquisitiva y la otra liberatoria.
d) POR USUCAPION: El fundamento de la usucapión es la necesidad de proteger y estimular la producción
y el trabajo. Quien durante largos años ha cultivado un inmueble., incorporando riqueza a la comunidad,
debe ser protegido por la LEY, afianzando en su DERECHO, estimulando en su trabajo.

LA USUCAPION PUEDE SER CORTA: Quien hubiere adquirido un inmueble de buena fe y con justo
TITULO; obtendrá el dominio del mismo por la posesión continua de 10 años.
LA USUCAPION LARGA: el que poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante 20 años sin
oposición, y sin distinción entre presentes y ausentes, adquiere el dominio de él sin necesidad de
TITULO ni de buena fe. La que en este caso se presume.
e) POR SUCESION: desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos
que constituyen una herencia, a aquellos que deban recibirla.

DE LA ADQUISICION Y PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE INMUEBLE.


Se pierde el dominio de los inmuebles:
a) Por enajenación.
b) Por transmisión o declaración judicial.
c) Por ejecución de sentencia.
d) Por expropiación.
e) Por abandono declarado en ESCRITURA PUBLICA; debidamente inscripta en el REGISTRO DE
INMUEBLES.
DE LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES POR CONTRATO Y DE LA INSCRIPCION DE
LOS TITULOS.
Por contrato: es un acto jurídico bilateral encaminado a crear, modificar, extinguir, transferir, o conservar
DERECHOS de carácter patrimonial: por lo tanto, las cosas muebles podrán adquirirse por contratos traslativos
de propiedad.
DE LA PROPIEDAD DE GANADOS: Es tenida en cuenta mediante la MARCA o SEÑAL que lleve, y constituye un
TITULO DE PROPIEDAD a favor de la persona o entidad que la tenga debidamente registrada en el REGISTRO
de MARCAS y SEÑALES:
La transferencia de ganado se acredita en la forma establecida en la legislación especial.
LA PROPIEDAD DE CLASE DE MAQUINAS O VEHICULO AUTOMOTOR: debe inscribirse en el REGISTRO
habilitado en la DIRECCION GENERAL de los REGISTROS, y su transmisión no podrá hacerse sino por
ESCRITURA PUBLICA: previo certificado de no gravamen del mencionado REGISTRO.
UNIDAD V

DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DE LAS OBLIGACIONES.


NOCIONES GENERALES.
Los hechos jurídicos son todos los acontecimientos o sucesos que producen
consecuencias en el mundo del Derecho.
Toda actividad jurídica se bazamenta en hechos, en circunstancias, en
sucesos, en acontecimientos, que al crear dentro de la norma de Derecho,
producen los efectos o las circunstancia previstas por la norma.
Ejemplos:
1) Pedro vende un terreno a Juan. El HECHO produce el efecto jurídico
de transferir a Juan el DERECHO de propiedad sobre la cosa vendida.
2) Ramón destruye e inutiliza una cosa ajena. Este HECHO origina el
DERECHO que tiene el propietario de la cosa para demandar la
reparación del daño causado.

CLASIFICACION DE LOS HECHOS NATURALES Y HUMANOS.


1) NATURALES: Llamados también exteriores, son los producidos por
causas completamente extrañas al hombre e interdependiente del
mismo y sobre los cuales no ha podido influir o modificarlos.
Ejemplo: un terremoto, una inundación.
2) HUMANOS: Los hechos humanos son producidos por el hombre, en
forma directa o indirectamente.
Ejemplo. El contrato de compra venta en virtud del cual el comprador
adquiere un, DERECHO sobre la cosa y el vendedor, un DERECHO
sobre el precio.

LOS HECHOS HUMANOS SE CLASIFICAN EN: VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO.


1) VOLUNTARIO: Son los otorgados con discernimiento, intención y la
libertad.
2) INVOLUNTARIO: Son aquellos ejecutados sin discernimiento,
intención, y libertad por parte del otorgante.

LOS HECHOS VOLUNTARIO SE CLASIFICAN.


a) LICITO: Son los actos voluntarios no prohibidos por Leyes, de los cuales
puede resultar la creación, modificación, trasferencia, conservación o
extinción de DERECHO u OBLIGACIONES.
b) ILICITOS: Son aquellos prohibido por las Leyes, ordenanza, municipales
u otras disposiciones dictadas por la autoridad competente.

EL DISERNIMIENTO, LA INTENCION, Y LA LIBERTAD.


Discernimiento: consiste en juzgar nuestra acciones; saber lo que se hace;
saber distinguir lo justo de lo injusto, lo útil de lo dañoso.
Intención: consiste en el propósito de realizar el acto. Una persona obra con
intención, cuando tiene la idea de ejecutar el acto, y su voluntad le lleva
hacia la realización del mismo.
Libertad: consiste en el poder que tiene el ser humano, para decidir por sí
mismo sus propios actos, y en la ausencia de toda coacción externa que le
presione para determinarse en un sentido u otro.
ACTOS JURIDICOS.
Son los actos voluntarios, lícitos, que tengan por fin inmediato crear,
modificar, transfiere conservar o extinguir Derecho.
CARCTERES:
1) Son actos voluntarios lícitos.
2) Tienen como fin inmediatos establecer relaciones jurídicas.
ELEMENTOS DE LOS ACTOS JURIDICOS SON:
1) Sujeto.
2) Objeto.
3) Forma.
Los sujetos que intervienen en los actos jurídicos deben tener:
1) Capacidad: consiste en la aptitud para adquirir Derechos y contraer
obligaciones.
2) Voluntad: Son los ejecutados con discernimiento, intención, libertad.
Ningún acto jurídico tiene valor sin la voluntad del agente. Sin
voluntad no hay acto jurídico.

EL ERROR, EL DOLO, LA FUERZA Y EL TEMOR.


EL ERROR. Es tener una falsa noción de una cosa. Se distingue de la
ignorancia. Porque esta significa carencia completa de conocimiento, en
tanto que el error supone un conocimiento equivocado o falso
En Derecho, se habla comúnmente del error, pues este y no la ignorancia es
el que se presenta con más frecuencia.
“Las ignorancia de las Leyes o el error de Derecho no impedirá el efecto de
los actos lícitos, ni excusara la responsabilidad por los ilícitos”.
El ERROR pude ser de DERECHO y de HECHO. Recae el error de Derecho
sobre una persona jurídica, y el error de hecho sobre un objeto situación
determinados.
La Ley considera que el acto se realiza sin intención en caso de existir error.
Y así lo manifiesta en el Código Civil.

“No será válida la declaración de voluntad cuando el error recayere sobre


alguno de los puntos siguientes”:
a) La naturaleza del acto: si Juan promete prestarle una cosa a José y José
entiende que se le regala, no por eso queda obligado Juan a cumplir
con prestación a que se cree acreedor José.
b) La persona con quien se formó la relación jurídica, o a al cual ella se
refiere: se refiere al error en la persona.
c) La causa principal del acto, o la cualidad que verosímilmente se tuvo
en miras como esencial, según la práctica de los negocios: si una
persona creyendo deudor de una cosa, estipulase con el supuesto
acreedor el modo de satisfacerla, y apareciese después que no existía
tal deuda, semejante error viciaría el acto jurídico porque esta vendrá
a carecer de causa.
d) El objeto, en el caso de haberse indicado un bien diverso o distinta
especie, o diferente cantidad, extensión, o suma, u otro hecho que no
sea aquel que se quiso designar: hay un contrato escrito entre Ramón
y Antonio sobre compra –venta de granos. Si el uno entendió que se
trata de trigo y el otro de soja, evidentemente existe un error en la
especie y consecuentemente estaría viciado.
e) Cualquier otra circunstancia, que de buena fe, pudo considerar el
agente como elemento del acto celebrado.
EL DOLO: CONCEPTO. Involucra todo artificio, maniobra o disimulación
destinada a producir engaño en otra persona, para inducir a la celebración
de un acto jurídico, que aprovecha al que maquina la maniobra, o a un
tercero o que perjudica simplemente a aquel.
El Código Civil en su art.290. Manifiesta al respecto: acción dolosa para
conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o disimulación de lo
verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese
fin.
Nuestro Código distingue entre DOLO PRINCIPAL y DOLO INCIDENTAL en el
art.291. Para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya
determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño. El dolo
incidental solo obliga al resarcimiento del perjudicado
Ejemplos:
1) El dolo grave o principal: seria el engaño a que se somete a un
inversionista por los supuestos resultados satisfactorios de la empresa
en la cual invierte. Un balance falso lo indujo a adquirir acciones.
2) Dolo incidental: en el caso del mismo inversionista, si la empresa al
ofrecer acciones de otras series anuncia que es la empresa de mayor
activo en la ciudad; sin prevenir el Estado financiero en que se
encuentra.

LA FUERZA y TEMOR:
Se llama violencia a la coerción ejercida sobre una persona, para obligarla a
ejecutar un acto que no quera realizarla. Tiene dos formas de manifestarse:
FISICA y MORAL, que corresponde a la FUERZA y TEMOR, expresiones
utilizadas por nuestro Código Civil.
FUERZA: Hay falta de libertad en el error del acto, cuando se emplace contra
él una fuerza irresistible (violencia física).
TEMOR: Se juzgara que hubo intimidación cuando por injusta amenazas,
alguien causare al agente el temor fundado de sufrir cualquier mal
inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o en la de su
conyugue, descendiente, ascendientes o parientes colaterales (violencia)

ACTOS JURIDICOS EN GENERAL.


El acto jurídico es el hecho humano voluntario lícito que tiene como fin
inmediato establecer relaciones jurídicas.
Art.207º. Los actos voluntarios previstos en este Código son los que
ejecutados con discernimiento, intención y libertad determinan una
adquisición, modificación o extinción de derechos, los que no reuniesen
tales requisitos, no producirán por si efecto alguno.

LA FORMA DE LOS ACTROS JURIDICOS.


Concepto: Forma es el conjunto de solemnidades que deben observarse al
tiempo de la formación del acto jurídico. Esas solemnidades deben estar
prescriptas por Ley. Si la Ley no lo establece una regla especial para un acto
determinado, las partes pueden emplear la forma que crean más
convenientes.

CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS EN CUANTOS A SU FORMA.


ACTOS FORMALES: Son aquellos que deben celebrarse observándose las
solemnidades prescriptas por la Ley.
a) Actos Solemnes: Son aquellas que requieren, en su formación, la
observancia de las formas
prescriptas por las Leyes, bajo pena de ineficacia, es decir, de
nulidad.
Ejemplos.
Donación de inmueble, construcción de sociedad anónima; requieren
necesariamente para su otorgamiento de la Escritura Pública.
b) Actos no Solemnes: Son aquellos que solo requieren las
solemnidades prescriptas por la Ley, al efecto de la prueba.
Ejemplo: Contrato cuyo valor excede de 10 jornales mínimos, requieren
que se haga por escrito.
ACTOS NO FORMALES: Son aquellos exentos de formalidad alguna y para los
cuales las partes podrán emplear las formas que estimasen convenientes.

LA MODALIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS.


Bajo el nombre de modalidades de actos jurídicos se reúne un conjunto de
fenómeno jurídicos que producen la alteración de los efectos normales de
los mismos, ya sea sometiendo la adquisición o pérdida de un Derecho a un
acontecimiento futuro e incierto, o postergando su ejercicio o su extinción
para un tiempo futuro.
Las modalidades a las que pueden someterse los actos jurídicos son:
1) La condición: Es la modalidad de los actos jurídico por la cual se
subordina a un acontecimiento futuro e incierto el nacimiento o la
extinción de un Derecho.
2) El plazo: Es la modalidad de los actos jurídicos por la cual se difiere
para un tiempo futuro el cumplimiento de una obligación o el
nacimiento de un derecho.
3) El cargo: Es la modalidad de los actos jurídicos por la cual se impone
una obligación accesoria al que recibe una liberalidad.

EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS ACTOS JURIDICO.


LA PRUEBA. Consiste en la demanda por los medios que la ley establece de
la verdad de un hecho del cual depende la existencia de un Derecho
Art.372. Los Derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo
de los Derechos no está amparado por la ley y comprende la
responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza
con intención de dañar aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga
los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. La presente disposición no
se aplica a los Derechos que por su naturaleza o en virtud de la Ley pueden
ejercerse discrecionalmente.

INSTRUMENTOS PUBLICOS.
Son aquellos instrumentos otorgados ante un funcionario público
autorizado al efecto.
So instrumentos públicos:
1) Las escrituras públicas.
2) Cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios
públicos, en las condiciones determinados por las Leyes,
3) Las diligencias y planos de mensuras aprobadas por la autoridad
judicial,
4) Las actuaciones judiciales practicadas con arreglos a las Leyes
procesales,
5) Las inscripciones de la deudas públicas;
6) Los asientos de los registros públicos; y
7) Las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los
certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si estos no
coincidiesen con el original, prevalecerá este último.

ESCRITURAS PÚBLICAS.
Las escrituras y demás actos públicos solo podrán ser autorizados por los
Notarios y Escribanos de Registro. En los lugares donde no haya escribanos
públicos, serán autorizados por los Jueces de paz.
Los escribanos recibirán personalmente las declaraciones de los interesados
y serán responsables de su redacción y de la exactitud del contenido,
aunque fueren escritos por sus dependientes.
La escritura pública debe expresar:
1) Los nombres y apellidos de las partes, su estado civil, si son mayores
de edad, su nacionalidad y domicilio;
2) El lugar y fecha en que firmaren, pudiendo serlo en día feriado; y
3) La naturaleza y objeto del acto.

INTRUMENTOS PRIVADOS.
Son aquellos instrumentos otorgados, por los particulares y no sujetos a
formalidades legal alguna.
Los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día, y ser
redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes, pero
la firma de ella será indispensable para su valides, sin que sea permitido
sustituirla por signos, ni por las iníciales de los nombres o apellidos.

II PARTE: DERECHO PRIVADO EN EL CODIGO Y LAS LEYES.

UNIDAD IV

Ley N° 1.183/85 CODIGO CIVIL, DISPOSICIONES GENERALES.


La Comisión Nacional de Codificación, creada en virtud del Derecho N° 200,
del 8 de julio de 1.959. Presento al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de
Código Civil el 25 de julio de 1.984. El mismo lo adopto como proyecto y lo
elevo a la Cámara de Senadores el 20 de julio del mismo año. El Congreso lo
sanciono como Ley de la República el 18 /XII /1.985, bajo el N° 1.183, siendo
promulgada por el Poder Ejecutivo el 23/12/1.985.

De las Disposiciones generales Art.1/27,


Art. 1º. Las Leyes son obligatorias en todo el territorio de la República
desde el día siguiente al de su promulgación, o desde el día que ellas
determinen.
Art. 2º. Las Leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni
pueden alterar los Derechos adquiridos
Las Leyes nuevas deben ser aplicadas a los hechos anteriores solamente
cuando priven a las personas de meros Derechos en expectativa, o de
facultades que le serán propias y no hubiesen ejercido. Las Leyes nuevas no
pueden invalidar o alterar los hechos cumplidos ni los efectos producidos
bajo el imperio de las antiguas Leyes.
Art.3º. La capacidad Civil se rige por las nuevas Leyes, aunque supriman o
modifiquen las cualidades establecidas por las Leyes anteriores, pero solo
para los actos y efectos posteriores.
Art. 4º. Las Leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras Leyes, no
tiene efecto respecto a los casos ya juzgados.
Art. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1,6,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27.
Art. 15. Derogado por la Ley N° 1/92
Art.27º. Los actos prohibidos por las Leyes son de ningún valor, si la Ley no
establece otro efe3cto para el caso de contravención

LAS PERSONAS FISICAS.


Art. 28º. La Persona física tiene capacidad de Derecho desde su concepción
para adquirir bienes por donación, herencia o legado.
La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que
nazca con vida, aunque fuere por instante después de estar separada del
seno materno.

LA CAPACIDAD E INCAPACIDAD DE HECHO.


CAPACIDAD: Es el atributo esencial de la persona para ser sujeto activo o
sujeto pasivo en la relación Jurídica.
CAPACIDAD DE DERECHO: Consiste en la aptitud que tiene la persona de ser
titular de Derechos y obligaciones. Se relaciona con el GOCE de los Derecho.
Art.36º. La capacidad de hecho o de obrar: Consiste en la aptitud legal de
ejercer uno por sí mismo o por si solo sus Derechos. Este Código reputa
plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido dieciocho años de
edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente.
Art. 37º. Son absolutamente incapaces de hecho:
a) Las personas por nacer.
b) Los menores de catorce años de edad.
c) Los enfermos metales.
d) Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, o por
otros medios.

INCAPACIDAD: Existen determinadas prohibiciones contenidas en la Ley que


impiden gozar de determinados Derechos o la realización de algunos actos.
Son prohibiciones que se basan en principios de orden público, moral o
buenas costumbres. Así mismo también, siendo titular de un Derecho no
puede ejercerlo por sí mismo una persona.

INCAPACIDAD. Es por tanto, la falta de aptitud de adquirir Derechos y


contraer obligaciones Derechos y contraer obligaciones.

INCAPACIDAD DE DERECHO: Es cuando la persona en virtud de la Ley no


goza de un Derecho determinado, ni puede ser titular del mismo, existe una
INCAPACIDAD DE DERECHO.

Las incapacidades de Derecho ponen de manifiesto, dos características


principales:
a) Implican siempre una prohibición de la Ley, fundada en
consideraciones de orden Público.
b) Son siempre RELATIVAS

INCAPACIDAD DE HECHO. Cuando una persona carece de aptitud legal, para


ejercer por si misma o por si sola los derechos de que es titular.
Art.38º. Tienen incapacidad de hecho relativa, los menores que hayan
cumplido catorce años de edad y las personas inhabilitadas judicialmente.
Art. 39º. Cesara la incapacidad de hecho de menores:
a) De los varones de dieciséis años, y las mujeres de catorce años
cumplidos, por su matrimonio, con las limitaciones establecidas en este
código; y
b) Por la obtención de título Universitario.
LA EMANCIPACION ES IRREVOCABLE.
ART.40º. Son representantes necesarios de los incapaces de hecho
absolutos y relativos:
a) De las personas por nacer, los padres y por incapacidad de estos, los
curadores que se les nombren;
b) De los menores los padres y en defecto de ellos, los Tutores;
c) De los enfermos mentales sometidos a interdicción, y de los
sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otro
medios, los curadores respectivos; y
d) De los inhabilitados judicialmente, sus curadores.
Esta representaciones son extensivas a todos los actos de la vida Civil,
que no fueren exceptuados en este Código.
Art.41º.En caso de oposición de intereses entre los del incapaz y los de su
representante necesario, este será sustituido por un curador especial para el
caso de que se trate.

PATRIA POTESTAD: Es el conjunto de Derechos, poderes y obligaciones


conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos
desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así
como para que administren sus bienes en igual periodos.

CURADOR: Se llama así el elegido o nombrado para cuidar de la persona


y administrar los bienes de quien no puede hacerlo por sí mismo, sea
por razón de edad o por otra incapacidad.

TUTELA: Es una institución creada para la protección de los menores de


edad, no sometidos a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas
personas incapacitadas para gobernarse por sí mismas.

DE LLOS NOMBRES DE LAS PERSONAS.


El nombre sirve para individualizar a la persona de los demás. Es el
término utilizado para designarla de una manera habitual. O es también
una designación exclusiva que corresponde a cada persona.

NOMBRES: Es el conjunto de palabras con que se designa a una


persona y que sirven para identificarla.

IMPORTANCIA DEL NOMBRE: Como institución jurídica, el nombre llena la


función de identificar al sujeto de Derecho y obligaciones. Es de gran
trascendencia en las relaciones humanas intersubjetivas, saber quién puede
ejercer un Derecho y quien debe cumplir su deber jurídico u obligación. El
nombre tiene como función principal, identificar a cada persona que vive en
sociedad.
Art.42º. Toda persona tiene Derecho a un nombre y apellido que deben ser
inscriptos en el Registro del Estado Civil.
Solo el Juez podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o
adiciones en el nombre y apellido.
Art.43º. Toda persona tiene Derecho a suscribir con su nombre sus actos
públicos y privados, en la forma que acostumbre a usarlo. También tiene
Derecho a adoptar la firma que prefiera.
Art.44º. El que es perjudicado por el uso indebido de su nombre, tiene
acción para hacerlo cesar y para que le indemnicen los daños y perjuicios,
esta disposición es aplicable a las personas jurídicas.
La acción puede ser ejercida no solo por el titular del nombre, sino también,
en caso de fallecimiento, por cualquiera de sus parientes en grado sucesible.
Art.45º. El cambio o adición del nombre no altera el estado ni la condición
Civil del que lo obtiene, ni constituye prueba de la filiación.
Art.46º. El que quiera ejercer una actividad lucrativa ya emprendida o
explotada por otro con el mismo nombre o razón social, podrá hacerlo, pero
con agregados o supresiones que eviten toda confusión o competencia
desleal.
Art.47º. El seudónimo, usado por una persona de modo tal que haya
adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado de conformidad
con el Art. 44.
Art. 48º. La persona perjudicada por un cabio de nombre puede impugnarlo
judicialmente dentro de un año a partir del día en que se publicó la
sentencia de juez que lo autorizo.

DEL DOMICILIO.
DOMICILIO CONCEPTO. Es el asiento jurídico de una persona, en el lugar donde
la Ley presume que ella se encuentra a los efectos del ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

EL DOMICILIO SE DIVIDE EN DOS GRUPOS:


Art. 52º. El domicilio REAL O VOLUNTARIA: de las personas es el lugar
donde tienen establecido el asiento principal de su residencia o de sus
negocios. El domicilio de los padres, en el día del nacimiento de los hijos.
Art.53º. El domicilio LEGAL O FORZOSO: es el lugar donde la Ley presume,
sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera
permanente para el ejercicio de sus Derechos y cumplimiento de sus
obligaciones.
a) Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que ejerzan
sus funciones, no siendo estas temporarias o periódicas;
b) Los militares en servicio activo, en el lugar donde presten servicios;
c) Los condenados a pena privativa de libertad lo tienen en el
establecimiento donde la estén cumpliendo;
d) Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no
tuviesen domicilio, lo tienen en el lugar de su residencia actual; y
e) Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes legales.
Art.54º. La duración del domicilio legal, depende del hecho que lo motive.
Para que la residencia cause domicilio, debe ser permanente
Art.58º.El domicilio Real puede cambiarse de un lugar a otro. Esa facultad
no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad.
El cambio de domicilio se verifica por el hecho de la traslación de la
residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él.
Art.61º. El domicilio Legal y el domicilio Real determinan la competencia de
las autoridades para el ejercicio de los Derechos y cumplimiento de las
obligaciones.

DE LA INTERDICCION Y LA INABILITACION.
INTERDICION, Es, pues, la situación en que se encuentran las personas que
han sido incapacitadas para la realización de todos o de algunos actos de la
vida Civil: ejemplo, dementes, pródigos, quebrados y condenados a ciertas
penas.
Art.73º. Serán declarados incapaces y quedaran sujetos a curatela los
mayores de edad y los menores emancipados que por causa de enfermedad
mental no tengan aptitud para cuidar de su persona o administrar sus bines,
así como los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito u otros
medios, que se hallen en las mismas circunstancias.

INHABILITACION: Consiste en la prohibición para desempeñar determinados


empleos y funciones, así como para ejercer ciertos Derechos.
Art.89. Se declara judicialmente la inhabilitación de quienes por debilidad
de sus facultades mentales, ceguera, debilidad senil, abuso habitual de
bebidas alcohólicas o de estupefacientes, u otros impedimentos psicofísicos,
no sean aptos para cuidar de su persona o atender sus intereses.
Si en este juicio llegaren a probarse los hechos previstos en el art. 73, se
declara la interdicción del denunciado.

Art.90º. El inhabilitado no podrá disponer de sus bienes ni grabarlos, estar


en juicio, celebrar transacciones, recibir pagos, recibir ni dar dinero en
préstamo, ni realizar acto alguno que sea de simple administración, sin la
autorización del curador que será nombrado por el Juez.
Se aplicaran, en lo pertinente, a la inhabilitación, las normas relativas a la
interdicción y su revocación. Se inscribirá, igualmente, en el Registro
respectivo, la sentencia que declare la inhabilitación de una persona.

LAS PERSONAS JURIDICAS.


CONCEPTO: Son todos entes susceptibles de adquirir Derechos, o contraer
obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de
existencia ideal, o personas jurídicas.
Art.91º. Son Personas Jurídicas.
a) El Estado
b) Los gobiernos Departamentales y las Municipalidades.
c) La iglesia y las confesiones religiosas.
d) Los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás
entes de derecho Público que, conforme con la respectiva legislación,
sean capaces de adquirir bienes t obligaciones.
e) Las Universidades.
f) Las asociaciones que tengan por objeto el bien común.
g) Las asociaciones inscriptas con capacidad restringidas.
h) Las fundaciones.
i) Las sociedades anónimas;
j) Las cooperativas; y
k) Las demás sociedades reguladas en el Libro III de este Código.
Art.94º. Las personas jurídicas son sujetos de Derecho distintos e sus
miembros y sus patrimonios son independientes.
Sus miembros no responden individual ni colectivamente de las obligaciones
de la entidad, salvo las excepciones establecidas en este Código.

LAS ASOCIACIONES RECONOSIDAS DE UTILIDAD PÚBLICA.


CONCEPTO DE ASOCIACION: Es la convención por la cual dos o más
personas ponen de una manera permanente sus conocimientos, o su actitud
con fin distinto que el de repartir beneficios.

Las asociaciones con capacidad restringidas: Son aquellas pequeñas


instituciones, creadas también sin fines de Lucro, pero cuyo volumen hace
innecesaria la participación del Estado en su creación; simplemente se
recurre al expediente de inscribir sus estatutos en el Registro respectivo,
creado para dicho efecto en el Código de Organización Judicial, art. 345 que
dispone: se inscribirán en el Registro de las Personas Jurídicas y las
Asociaciones:
a) El acto constitutivo y los estatutos de las Personas Jurídicas de Derecho
Privado debidamente aprobaos en la forma establecidas por el Código
Civil y la modificación de sus estatuto ;
b) La liquidación de las entidades mencionadas en los incisos anteriores.

Art. 103º. Las asociaciones se regirán por las reglas de este Capítulo III y por
sus estatutos.
DE LAS ASOCIACIONES INSCRIPTAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA.
ART.118º. Las asociaciones que no tengan fin lucrativo y que no hayan sido
reconocidas como personas jurídicas por el Poder Ejecutivo, podrán adquirir
y ejercer los derechos conferidos por el presente capitulo, si cumplen los
siguientes REQUISITOS:
a) Que los estatutos consten en escrituras pública, y reúnan las
condiciones previstas en el art 103; y
b) Que sean inscriptas en Registro respectivo.
c) Cumplido estos requisitos, dichas asociaciones constituyen entidades
independientes de las personas físicas que las integran, para el
cumplimiento de sus fines.
¿Es necesario su reconocimiento?
No es necesario su reconocimiento por su pequeño volumen, simplemente
se recurre al expediente de inscribir sus estatutos en el registro respectivo,
creado para dicho efecto en el código de Organización Judicial. Art.345.

LAS FUNDACIONES.
Concepto: se constituye por voluntad de una o más personas que destinan a
perpetuidad determinados bienes para la creación de una entidad con fines
de bien común.
Normalmente es una sola persona la que destina parte de su patrimonio
para crear la fundación.
Los fines son los que lo caracterizan con mayor precisión, el bien común
normalmente se traduce en obras.

Forma.
La manifestación de voluntad debe constar en escritura pública o en
testamento, como un solo acto solemne.
ORGANO QUE APRUEBA LA FUNDACION.
Es el Poder Ejecutivo.

EL INTITUYENTE PUEDE DEJAR SIN EFECTO EL ACTO DE FUNDACION


OTORGADO ENTRE VIVOS.
Antes de su aprobación por el Poder Ejecutivo, al que deberá comunicarse
esta revocación.
Al fundador después de manifestar su voluntad, puede desistir de ella toda
vez que el Poder Ejecutivo no haya aprobado hasta ese momento.
Interpretando a contrario esta deposición se debe admitir que sería
irrevocable la constitución si el Ejecutivo ya lo ha aprobado.

EN QUE CASO EL HEREDERO DEL FUNDADOR NO ESTA FACULTADO A


REVOCAR LA FUNDACION?
El heredero del fundador no está autorizado a revocar la fundación, si el
instituyente pidió su aprobación.
Esta situación tiene una excepción, como establece el art. 126. La fundación
puede ser impugnada por los herederos, en cuanto afecte su legítima, o por
los acreedores del fundador.

IMPUGNACION DE LA FUNDACION POR LOS HEREDEROS O POR LOS


ACREEDORES.
La legítima se trata del porcentaje de bienes del causante que este
legalmente no puede donar o transferir a otros por actos de última
voluntad. Obviamente en vida puede hacerlo respecto de todo su
patrimonio, ya que hasta ese momento no existe herencia.
La legítima de los descendientes es de cuatro quintas partes de la herencia.
Puede ocurrir que el fundador para burlar los derechos de sus acreedores
transfiera la totalidad de su patrimonio a la fundación por el instituida y en
ese caso sus acreedores, si se trataren de créditos quirografarios y no
ejecutados serian burlados, había cuenta que el patrimonio de los deudores
constituye la prenda común de los créditos de los acreedores.

OBLIGACION DEL INSTITUYENTE UNA VEZ APROBADA LA FUNDACION.


Aprobada la fundación, debe el instituyente, o sus herederos, transferible la
propiedad y posesión de los bienes que le fueron asignados, también se
extiende a su heredero, siempre que no afecte su legítima.

CUANDO ES APROBADA LA FUNFACION DESPUES DE LA MUERTE DEL


INSTITUYENTE QUE SOLUCION DA EL CODIGO.
Teniendo en cuenta que la voluntad del fundador se manifiesta en forma
incuestionable al crear la fundación, dotándola de sus estatutos y señalando
los bienes que integran su patrimonio, la transferencia ya se produce y aun
cuando el mismo fallezca antes de su aprobación por el Ejecutivo.

Cuando la fundación no es aprobada sino después del fallecimiento del


instituyente, ella será reputada, en relación a las disposiciones del fundador,
haber existido antes de su muerte.
Concretamente aclara el hecho de que la sola institución de la fundación,
cumpliéndose su objetivación con la redacción de los estatutos en escritura
pública, significa que el fundador ha transferido los bienes prometidos,
descartando de esta manera toda objeción por parte de los herederos
relacionados con la legítima.

FUNDACION INSTITUIDA EN TESTAMENTO, A QUIEN CORRESPONDE PEDIR


LA APROBACION.
Si la fundación fuere instituida en disposiciones de última voluntad o
testamentaria, corresponde al albacea o a los herederos pedir la aprobación
de ella t en su defecto al Ministerio Publico.

El código se refiere en primer término al alcea, para luego acudir a los


herederos como encargados de solicitar la aprobación correspondiente por
parte del Poder Ejecutivo de la fundación instituida por el testador.
Si no se nombrara albacea y los herederos omitieren la obligación de pedir
la aprobación de la fundación, debe suplirlo el Fiscal en lo Civil y Comercial,
que es el que integra el Ministerio Publico.

SI EL ACTO DE FUNDACION NO ESTABLECE LOS ORGANOS DE DIRECCION,


ADMINISTRACION Y NORMAS PARA SU FUNCIOBNAMIENTO, ¿A QUIEN
CORRESPONDE HACERLO?
Se cumple con la redacción de los estatutos que regirá la fundación, en toda
carta orgánica debe especificarse las normas para su funcionamiento. En
esas normas deben contemplarse la duración, fines de la entidad, el capital,
forma de acrecentarlo, tiempo de duración, forma de liquidarse, destino de
los bienes.

EN QUE CASO SE PUEDE AUTORIZAR LA ENAJENACION DE BIENES DE LA


FUNDACION Y QUIENES PUEDE AUTORIZARLA
Si los fines de la fundación se volvieren imposibles o su cumplimiento
afectare el interés público o su patrimonio resultare insuficiente, el Poder
Ejecutivo podrá dar a la fundación otra finalidad o decretar su extinción.
La primera causal por la que el Poder Ejecutivo puede cambiar la finalidad
de la fundación o decretar su extinción seria el hecho de que no pudiera
cumplir sus fines.

EN CULES CASOS EL POD3ER EJECUTIVO PODRA DAR A LA FUNDACION OTRA


FINALIDAD O DECRETAR SU EXTINCION, DE LA ENTIDAD QUE DEBE
OBSERVARSE EN CUANTO AL DESTINO DE LOS BIENES.?
En este caso la referencia es respecto del cambio de finalidad de la
fundación, si se tratara de su extinción, no se tomaría como parámetro lo
que presuntamente sea la intención del fundador.
En caso de extinción se observara, en cuanto al destino de los bienes de la
fundación, lo dispuesto para las asociaciones reconocidas de utilidad
pública, con la salvedad que de ninguna manera esos bienes se reintegraran
al patrimonio del fundador o sus herederos.

¿ES RECURRIBLE LA ACCION DEL PODER EJECUTIVO?


La decisión del poder ejecutivo será recurrible judicialmente por los
beneficiarios de la fundación, ya que estos serían los únicos extraños al
poder administrador y con intereses en su funcionamiento.

EL MATRIMONIO DISPOSIONES GENERALES.


MATRIMONIO: Es la unión voluntaria concentrada entre un varón y una
mujer aptos para ello, formalizada conforme a la Ley, con el objeto de hacer
vida en común.

UNION monogamia de hombre y mujer con el fin principal de crear el grupo


familiar para ayuda mutua, moral, y material, y que sirve asimismo para
procrear hijos y satisfacción sexual.

DISPOSICIONES GENERALESSEGUN LA LEY N°1/92


ART.2º. La unidad de la familia, el bienestar y proyección de los hijos
menores y la igualdad de los conyugues son principios fundamentales para
la aplicación e interpretación de la presente Ley. Dichos principios son de
orden público y no podrán ser modificados por convenciones particulares,
excepto cuando la Ley lo autorice expresamente.

DISPOSICIONES GENERALES SEGÚN LA LEY N°1.183/85


Art.132º. la capacidad para contraer matrimonio, la forma y validez del acto
se regirán por la ley del lugar de su celebración.
Art.133º. los Derechos y Deberes de los conyugues se rigen por la Ley del
domicilio matrimonial.
Art.134º. El régimen de los bienes situados en la República, de matrimonios
contraídos en ella, será juzgado de conformidad con las disposiciones de
este Código, aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución
del matrimonio tuvieren su domicilio en el extranjero.
Art.135º. Los que teniendo su domicilio y bines en la República, hayan
celebrado el matrimonio fuera de ella, podrá, a su disolución en el país,
demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales, siempre que
no se opongan a las disposiciones de este Código y el orden público.
Podrá igualmente exigirse en la República el cumplimiento de las
convenciones matrimoniales concertadas en el extranjero por contrayentes
domiciliados en el lugar de su celebración, pero que al tiempo de la
disolución de su matrimonio tuvieron su domicilio en el país d, si aquellas
convenciones no establecieren lugar de ejecución, ni contravinieren lo
preceptuado por este Código sobre el régimen de los bienes.

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO.


El régimen patrimonial del matrimonio podrá ser estipulado por los
conyugues en capitulaciones matrimoniales. A faltas de estas, el régimen
patrimonial será de la comunidad de gananciales bajo administración
conjunta. El oficial del Registro del Estado Civil informara en cada caso a los
futuros contrayentes antes de la celebración del matrimonio, que tiene la
opción de elegir el régimen patrimonial que adoptaran, y en caso de no
hacerlo expresamente, el régimen será el de la comunidad de gananciales
bajo administración conjunta, en todos los casos, en el acta de celebración
del matrimonio se consignaran si existen o no capitulaciones.

COMUNIDAD DE BIENES Y BIENES PROPIO:


COMUNIDAD DE BIENES: Si no se hubiese pactado un régimen distinto, este
régimen corresponderá a partir de la celebración del matrimonio.
SEGÚN LA LEY 1.183/85
ART.189. Los esposos quedaran sujetos al régimen de la comunidad de
bienes, que se regulara por las disposiciones de este Capítulo, siempre que
no acuerden un régimen patrimonial distinto.
SEGÚN LA LEY N°1/92
Art.32º. Son bines gananciales o comunes los obtenidos durante el
matrimonio:
1) Por la industria, comercio, oficio, o profesión de cualquiera de los
conyugues;
2) Los obtenidos a títulos oneroso a costa del caudal común, tanto si se
hace la adquisición a nombre de ambos conyugues como de uno solo
de ellos;
3) Los frutos naturales y civiles devengados durante la unión y que
proceden de los bienes comunes así como de los propios de cada uno
conyugue;
4) Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la
comunidad y a costa de los bienes comunes, aunque fuere a nombre de
uno de uno solo de los esposos. Si para la fundación de la empresa
concurrieren capital propio y capital ganancial , la empresa será
ganancial; reconociéndose al titular del aporte propio el Derecho al
resarcimiento en la proporción de su aporte de capital; y
5) Las gananciales obtenidas por uno de los conyugues por medio del
juego licito, como lotería o afines, u otra causa que exima de
restitución.
Art.33º. En casos previsto en el art. 31, inc.11) y en el art.32, inc. 4) se
tendrá en cuenta el valor de las mejoras en el momento de efectuarse la
liquidación de la sociedad conyugal.
Art.34º. Se reputa gananciales las cabezas de ganados que al disolvérsela
comunidad excedan al número aportado por uno de los cónyuges con
caracteres propio.
Art.35º. Los bienes dejados a ambos cónyuges por testamento mientras
existiere la comunidad serán gananciales, si la liberalidad fuere aceptado
por ambos. Su distribución se hará por mitades si no se expresare otra
proporción
Art.36º. Se presume que son gananciales todos los bines existentes al
terminar la comunidad, salvo prueba en contrario. No valdrá contra los
acreedores de la comunidad o de cualquiera de los cónyuges la sola
confesión de estos.
Art.37º. Durante la unión el titular de bienes propios conservara la libre
administración y disposición de los mismos.

SON BIENES PROPIOS DE CADA UNO DE LOS CONYUGES.


1) Todos los que pertenecen a la mujer o al marido al tiempo de contraer
matrimonio.
2) Los que el uno a la otra adquieran durante la unión por herencia, legado,
donación u otro Título gratuito.
3) Los que adquieran durante la unión a Título gratuito oneroso si la causa o
título de adquisición fuere anterior a la unión;
4) Los adquiridos con dinero propio o en sustitución de bien propio,
siempre que en el momento de la adquisición se haga constar la
procedencia del dinero, que la compra es para sí y la cosa a la que sustituye,
el otro cónyuge lo suscriba;
5) La indemnización por accidentes, o por seguros de enfermedades, daños
personales o vida, deduciendo las primeras si ellas hubieren sido pagadas
con bienes comunes.
6) Los Derecho de autor o patentes de invención;
7) Los aumentos materiales que acrecieren un bien propio formado un solo
cuerpo con él,
8) Las pensiones, rentas vitalicias y jubilaciones a favor de uno de los
cónyuges anteriores al matrimonio;
9) Los efectos personales y recuerdo de familias, ropas, libros e
instrumentos de trabajo necesarios para el ejercicio de una profesión;
10) Las indemnizaciones por daños sufridos en un bien propio; y
11) El aumento del valor de un bien propio por mejoras hechas durante la
vigencia de la comunidad y con bienes gananciales, dándose Derecho al
resarcimiento para el que no fuere Titular del bien.

CARGA DE LA COMUNIDAD.
SON CARGAS DE LA COMUNIDAD SEGÚN LA LEY N°1/92
1) El sostenimiento de la familia y de los hijos menores comunes, y la
alimentación y educación de los hijos menores de uno solo de los
cónyuges que convivan en el hogar familiar, si estos no tuvieren
recursos propios.
2) Los alimentos que por Ley cualquiera de los cónyuges deba dar a sus
descendientes o ascendientes, siempre que no pudiera hacerlo con sus
bienes propio;
3) Los gastos de administración de la comunidad.
4) El importe de lo donado o prometido por ambos cónyuges a sus hijos
comunes.
5) Las mejoras necesarias y los gastos de conservación de los bienes propio
y de los gananciales, así como los tributos que afectan a ambas clases de
bienes.

ART.51º. Los bienes gananciales o comunes responderán por las


obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente, o por uno de
ellos con el consentimiento expreso del otro tanto para atender negocios de
la comunidad como para las necesidades del hogar.
Art.52º. Cada cónyuge responde con sus bienes propios de las deudas
propias. Si ellos no fueren suficientes para abonarlas el acreedor podrá
pedirle embargo de la porción respectiva de gananciales, para efectivizar el
cobro de su crédito.
ADMINISTRACION DE LOS BIEN
La Administración de la Comunidad Conyugal, corresponde a ambos
cónyuges conjunta o indistintamente a cada uno de ellos, en lo que respecta
a los bienes gananciales.
Cuando para la realización de un acto de administración, uno de los
cónyuges no podría prestar su consentimiento o se negare
injustificadamente a hacerlo, el otro podrá requerir autorización al Juez,
quien la concederá previa justificación de la necesidad del acto.

Para las necesidades ordinarias del hogar, la comunidad puede ser


administrada indistintamente por el marido o la mujer. Si uno de ellos abusa
de este Derecho, el Juez puede limitárselo a instancia del otro.
Los actos de disposición a Título oneroso sobre bienes gananciales
corresponden a ambos cónyuges conjuntamente; sin embargo cualquiera de
ellos puede ejercer con poder especial esa facultad.

Para los actos de disposición a Título gratuito de los bienes gananciales, se


requiere bajo pena de nulidad, el consentimiento de ambos, excepto los
pequeños presentes de uso.
Además uno de los cónyuges asumirá provisoriamente la administración de
la comunidad, si el otro:
1) Ha sido sometido a interdicción.
2) Ha sido declarado judicialmente ausente.
3) Ha hecho abandono del hogar e invitado a reintegrarse se niega a ello
4) Se desconoce su paradero, acreditado judicialmente.

BIENES RESERVADOS DE LA ESPOSA.


DE LOS BIENES RESERVADOS, SEGÚN LA LEY N°1/92
Art.75º. Cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial, son bienes de
administración reservada de cada cónyuge:
1) Las cosas destinadas exclusivamente a su uso personal, tales como sus
ropas, alhajas, joyas e instrumentos de trabajo;
2) Los adquiridos en ejercicio de un derecho inherente a sus bienes
reservados, o por vía de indemnización de daños y perjuicios en ellos, o
en virtud de un acto jurídico que a dichos bienes se refiere;
3) Los que obtengan en usufructo legal de los bienes de sus hijos menores
habidos de un matrimonio anterior ;
4) El producto del trabajo de cada uno cónyuge; y
5) Los bienes propios de cada cónyuge.

LAS CONVENCIONES MATRIMONIALES.


Art.203º. Los esposos podrán realizar convenciones matrimoniales que
tengan únicamente los fines siguientes:
a) Optar por régimen de separación de bienes;
b) Determinar los bienes que cada uno de los futuros esposos aporte, con
expresión de su valor y gravámenes;
c) Establecer una relación circunstanciada de las deudas de los futuros
conyugues;
d) Consignar las donaciones del hombre a la mujer;
e) Determinar los bienes propios de la mujer cuya administración ella se
reserva.
f) Los menores autorizados para casarse podrán también celebrar las
convenciones a que se refieren los inc. a,b, y con la conformidad de un
representantes legales.
Art.204º. Después de celebrado el matrimonio los esposos podrán, adoptar
los esposos podrán convenir únicamente
Sobre los siguientes:
a) optar por el régimen de separación de bienes, o adoptar el de
comunidad, en su caso;
b) reservar bienes propio de la esposa a su administración, o someter
bienes reservados a la administración del marido;
c) otorgase recíprocamente mandato;
d) permutar viene de igual valor ; y
e) constituir sociedades con limitación de responsabilidad
Art.205º. para los casos previstos en los inc. d) y e) del precedente art. se
requerirá autorización judicial previa, la que
Será otorgada siempre que el contrato contemple el interés de la
familia y el de ambos conyugues por igual.
Art.206º. Las donaciones que por las convenciones matrimoniales, o por
acto separado, hiciese el futro esposa o esposo a su prometida, o las que los
terceros hiciesen a cualquiera de ellos o a ambos, con motivo de su
casamiento, quedaran sin efecto si el matrimonio no se celebra, o si el fuese
anulado, salvo los Derechos reconocidos por este Código al conyugue de
buena fe.
Art.207º.Las convenciones matrimoniales y sus modificaciones deberán
hacerse por escrito y solo surtirán efectos contra terceros desde su
inscripción en el registro correspondiente.
Fueron derogados por la LEY N°1/92 Los siguientes art.203, 204, 205,
206, 207.
LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
SEGÚN LA LEY N°1/92
Art.53º. La comunidad de gananciales concluye:
1) Como consecuencia del divorcio o de separación judicial persona,
voluntaria o contenciosa;
2) Cuando el matrimonio sea declarado nulo;
3) Cuando se decrete judicialmente la separación de bienes a solicitud de
ambos cónyuges;
4) Cuando los cónyuges convengan el cambio de régimen patrimonial en
los términos previstos por esta Ley; y
5) Por muerte de uno de los cónyuges.

Art.54º. También la comunidad de gananciales puede concluir a petición de


uno solo de los cónyuges en los siguientes
Casos.
1) Cuando en otro cónyuge ha sido declarado interdicto, ausente, o en
quiebra, o hubiere solicitado concurso de acreedores.
2) Cuando los actos de uno de ellos entrañen peligro, dolo o fraude en
detrimento de los Derechos del otro; y,
3) Por abandono voluntario que el otro hiciere del hogar por más de un
año, o si hubiere contraído unión de hecho con tercera persona.
Art.55º Los acreedores que citado por edicto judicial, no comparezcan
dentro del término de la citación, solo tendrán acción contra los bienes
propio del deudor, o contra la parte que le corresponda en la liquidación de
la comunidad de gananciales.
Art.56º. Una vez abandonados los créditos reconocidos contra la
comunidad, los gananciales se dividirán entre los cónyuges por partes
iguales. Las pérdidas que deriven de las obligaciones comunes se
compartirán en la misma proporción.
Art.57º. Cuando la comunidad de gananciales se disolvieran muerte de uno
de los cónyuges y quedasen menores a cargo del supérstite, este tendrá
derecho a que dentro de su parte de gananciales e le asigne la vivienda
familiar, útiles y enseres, compensando la diferencia a su cargo ya sea en
dinero efectivo o con otros bienes. El cónyuge que hubiera tenido a su cargo
la dirección de un establecimiento comercial o industrial tendrá el mismo
Derecho sobre este y en las condiciones del párrafo anterior.
Art.58º. En cualquier caso las entregas de dinero efectivo y de bienes
muebles o inmuebles se efectuaran a favor de cada parte dentro de los
noventa días como máximo.
Art.59º. La responsabilidad de uno de los cónyuges por un acto ilícito en
perjuicio de terceros, se paga con parte alícuota de los gananciales o con los
bienes propio del culpable.

También podría gustarte