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Apertura de Sucesiones en RD: Procedimiento

El documento resume el procedimiento para la apertura de una sucesión según el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil dominicano. Se detalla que la fijación de sellos por causa de fallecimiento puede ser solicitada por el cónyuge, herederos, ejecutor testamentario, ministerio público, propietario del lugar, acreedores y personas que residían con el difunto. El juez de paz del lugar donde se encuentran los bienes es quien toma la decisión sobre la fijación de sellos.
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Apertura de Sucesiones en RD: Procedimiento

El documento resume el procedimiento para la apertura de una sucesión según el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil dominicano. Se detalla que la fijación de sellos por causa de fallecimiento puede ser solicitada por el cónyuge, herederos, ejecutor testamentario, ministerio público, propietario del lugar, acreedores y personas que residían con el difunto. El juez de paz del lugar donde se encuentran los bienes es quien toma la decisión sobre la fijación de sellos.
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PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA

APERTURA DE UNA SUCESIÓN EN EL


PROYECTO DE CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL DOMINICANO.

Por

Ing.-Lic. Yunior Andrés Castillo


yuniorandrescastillo.galeon.com
[email protected]

Santiago de los Caballeros,


República Dominicana
2011.

1
TEMÁTICA CENTRAL “ PROCEDIMIENTO RELATIVO A
LA APERTURA DE UNA SUCESIÓN EN EL PROYECTO
DE NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN LA
REPUBLICA DOMINICANA.”

Subtemas.

1. Fijación de sellos por causa de fallecimiento.


2. Oposición a Rompimiento de Sellos.
3. Rompimiento de Sellos.
4. Formación de Inventario.
5. Venta de los bienes muebles de la sucesión.

2
INTRODUCCIÓN.

En la legislación dominicana actual, sea en el Código Civil o en el Código de


Procedimiento Civil, el legislador ha previsto y organizado normativas relativas a la
apertura de una sucesión.

Normalmente, la palabra sucesión viene asociada al fallecimiento de una persona, sin


importar su sexo, religión o condición social, la cual ha dejado de existir, pero que en
su vida terrenal crea un patrimonio que debe ser asignado a las personas que los
procedimientos señalan.

Aunque la palabra sucesión se asocia a la llegado de la muerte de una persona, en


nuestra legislación actual se tiene a la mujer casada como una sucesora irregular.

Vale decir, la mujer casada se convierte en una heredera irregular, aunque su marido,
del cual rompe relaciones con el matrimonio, no haya fallecimiento.

Sin embargo, en el caso también de muerte del marido, la esposa pasa a ser una
heredera irregular.

Por lo tanto, la sucesión se abre con estas tres condiciones fundamentales.

1.- El fallecimiento de una persona.

2. La existencia de un patrimonio que debe ser distribuido entre los continuadores


jurídicos.
3. La existencia de herederos o causahabientes.
Aunque puede haber herencia sin herederos, estos tres aspectos son los
fundamentales.

3
Abundando sobre estos aspectos, el procedimiento relativo a la apertura de una
sucesión exige, entre otras cosas, lo siguiente>

1. La calidad de la persona que debe intentarla, entre estas podemos mencionar a


los herederos, legatarios del de cujus, compradores de derechos sucesorales y
compradores que no hayan registrados las ventas que les hizo el finado o la
finada cuyos herederos no las contradicen.
2. La forma de iniciarla, la cual se hace mediante una instancia de la parte con
calidad, anexando todas las pruebas que justifiquen dicha solicitud.
3. Las pruebas a aportar, entre las cuales podemos mencionar el acta de defunción,
el acta de nacimiento del heredero o heredera, las actas de matrimonio o la
existencia de testamento, estos últimos, si los hubiere. Además, los certificados
de las propiedades, el acta de notoriedad, la cual también puede contener la
determinación de herederos, certificados bancarios, pruebas de bienes o efectos
mobiliarios y por último, la solicitud de liquidación de los impuestos sucesorales.

Como bien ha establecido el Dr. Berman Cevallos, el que inicie el procedimiento de


apertura de una sucesión debe cerciorarse del momento que debe producir la declaración
sucesoral tendente al pago de los impuestos al Estado, a los fines de evitar pagos
excesivos o que a sus clientes se les impongan las sanciones que las leyes prevén para los
casos de declaración tardías en los pagos de impuestos.

Por lo tanto, como nos dijo el Dr. Ceballos, el abogado o abogada debe preparar
minuciosamente todos los documentos que sirven de base a la sucesión para a tiempo
hacer los pagos de impuestos o estar en condiciones de solicitar una prórroga del plazo
que fija la ley, pero previamente se tiene que depositar la declaración en el plazo fijado y
si es necesario entonces se solicita la prórroga al organismo encargado de los cobros, que
en la República Dominicana es la Dirección General de Impuestos Internos.

Otros aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de iniciar los procedimientos de
una sucesión que se apertura son la existencia de legados, la supervivencia de la esposa o

4
el esposo y de manera especial que los legados no afecten la legítima hereditaria, cuando
al finado o finada le sobreviven hijos, nietos, biznietos, etc., es decir, los llamados
herederos directos o descendientes.

El tema general es Procedimiento relativo a la apertura de una sucesión.

Y dentro de ese tema general, abordamos los subtemas siguientes>>

1./ Fijación de Sellos por causa de fallecimiento.


2./ Oposición a rompimiento de sellos.
3./ Rompimiento de sellos.
4./ Formación del inventario.
5./ Venta de los bienes muebles de la sucesión.

Cada uno de estos temas y subtemas serán tratados con la técnica de los comentarios y el
análisis de las nuevas normativas que se pretenden implementar en el procedimiento civil
dominicano.

Estamos seguros de que cuando se adentren en las posiciones asumidas por este grupo, en
todo lo relacionado a los temas, se van a adherir a muchos de los planteamientos que
hacemos, algunos de los cuales involucran la posibilidad de modificar las formas de
redacción de algunos artículos.

Además, siempre recurridos a la comparación, al señalar los procedimientos nuevos con


los actuales, estableciendo si crean nuevas acepciones y si esas novedades están en
consonancias con nuestra cultura jurídica.

Para ser justos en esta introducción, tenemos que decir la importancia que han tenido para
nosotros las enseñanzas del Dr. Berman Ceballos, quienes nos impartió la materia de
Sucesiones y Liberalidades, porque con estos importantes conocimientos, extraídos de las

5
excelentes cátedras del Dr. Cevallos, hemos podido navegar sin mayores problemas por
el intrincado y oscuro camino de las nuevas normas procesales.

La proa de nuestro barco se mantuvo en alto siempre, gracias a los conocimientos que
tenemos acumulados en nuestras mentes, almacenados con las orientaciones de nuestro
facilitador.

Les pedimos pues, que entren a navegar con nosotros en este trabajo especial y
llegaremos juntos a buen puerto.

Muchas gracias.

6
LA FIJACIÓN DE SELLOS POR CAUSA DE
FALLECIMIENTO.

En el proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Civil, los artículos que van del
1627 al 1642 organizan lo relativo a la fijación de sellos por causa de fallecimiento de
una persona.

Para analizar con detenimiento estas normativas, nos permitimos transcribir, in


extenso, los artículos citados.

En efecto, estas disposiciones dicen asi>

ARTICULO 1627. La fijación de sellos puede ser demandada: 1) por el cónyuge; 2) por
todos aquellos que pretenden tener un derecho en la sucesión; 3) por el ejecutor
testamentario; 4) por el ministerio público; 5) por el propietario de los lugares; 6) por
todo acreedor prevalido de un título ejecutorio o de un permiso del juez; 7) en caso de
ausencia del cónyuge o de los herederos, o si hay entre los herederos de los menores no
provistos de un representante legal por las personas que residieron con el difunto; 8) por
el juez de paz.

Como se puede apreciar, el artículo 1627 establece cuáles son las personas con calidad
para solicitar la fijación de sellos por causa de fallecimiento de una persona.

Podemos diferir de este artículo la amplitud con que el legislador ha tratado este tema.
Por consiguiente, se nota que la intención de estas nuevas normas es de abarcar a un
número considerable de personas que tengan algún interés en la fijación de sellos.

El artículos antes citados trae algunas disposiciones interesantes, en cuanto a quienes


deben ejercer el derecho de solicitar la fijación de sellos. Sin embargo, nos interesa

7
destacar a tres de estas personas, que son> El Ministerio Público, las personas autorizadas
por el juez y la comunidad donde residió el difunto.

En cuanto al Ministerio Público, evidentemente que la participación de este debe ser


como resultado de cuidar propiedades donde el Estado pueda tener derechos o de la
posibilidad de cuidar a personas incapaces o en los casos donde haya un interés social
ilegítimamente afectado.

En resumen, la participación del Ministerio Público debe estar cimentada en la protección


de personas, de propiedades del Estado o de propiedades donde el Estado tenga un interés
especial.

En lo relativo al artículo 1627.6, es decir, el ordinal 6 de dicho artículo, la fijación


ampara a cualquier persona que tenga en su poder pruebas de créditos, basados en títulos
ejecutorios o no ejecutorios, en otras palabras, los acreedor quirografarios pueden
solicitar la fijación de los sellos con el permiso del juez.

Una parte esencialmente importante, nos la trae el artículo 1627.7, es decir, el ordinal 7
del artículo, el cual otorga el derecho a solicitar la fijación a las personas que vivieron al
lado del difunto, vale decir, a quienes convivieron en el lugar del domicilio y residencia
del finado, con lo cual da una participación muy ampliada a las personas.

Aunque el artículo así no lo exprese, entendemos que las organizaciones de la comunidad


donde residió el difunto tienen el derecho de solicitar la fijación de sellos, porque esto
último parece ir dirigido a permitir que las personas con conocimientos de la vida y los
bienes del decujus puedan evitar las distracciones o desapariciones de los bienes dejados.

Art. 1628. - La decisión es tomada por el Juez de Paz del lugar donde se encuentran los
bienes que son objeto de las medidas solicitadas.

8
Sobre este artículo es poco lo que se puede decir, puesto que el mismo lo que hace es
determinar la competencia territorial del juzgado de paz, estableciendo que este es el
tribunal competente para tomar la decisión de fijar los sellos.

Art. 1629. - Cuando fuere procedente la fijación de sellos, la practicarán los jueces de
paz; y a falta de éstos, sus suplentes en ejercicio. Unos y otros usarán del sello del
juzgado de paz.

Al ampliar el anterior artículo, el artículo 1629 deja claro que una solicitud de fijación de
sellos puede ser rechazada, y que en caso de procedencia de la misma, la practicará el
propio Juez de Paz o sus suplentes, con la condición de la fijación tenga EL SELLO DEL
JUZGADO.

Y por lo tanto, una fijación de sellos sin el sello, no tiene validez, según nuestro criterio.

Art. 1630.- La fijación deberá ser practicada luego de finalizar el inventario de los bienes,
a menos que éste haya sido impugnado y que haya sido ordenada por el Juez de Primera
Instancia.

El anterior artículo tiene una redacción incompleta, al criterio de los autores de este
trabajo, por lo que entendemos que el legislador ha querido dejar dicho que una solicitud
de fijación puede ser impugnado mediante la OPOSICIÓN antes de que el juez o quien
haga sus veces levante el inventario.

Por lo que creemos que una solicitud de fijación de sellos tendría que ser comunicada a la
persona que va dirigida, con lo cual se puede dar lugar a la desaparición de bienes y
efectos mobiliarios.

En cuanto a la última parte del artículo, no se entiende la participación del tribunal de


primera instancia, aunque podríamos estar frente a la figura del referimiento llevado ante
el juez de primera instancia.

9
Por lo tanto, este grupo propone la siguiente redacción de un nuevo artículo 1630, el cual
sería de este modo>

ART. 1630. La fijación se considerará practicada cuando el inventario de los bienes haya
finalizado, pero si en el curso del mismo surge una oposición, el juez de paz deberá
resolver la misma. De igual manera, si en el curso de la redacción del inventario,
interviene una decisión de un tribunal de primera instancia, esta decisión equivale a una
OPOSICIÓN que en todo caso, debe ser resuelta por el juez de primera instancia.

Art. 1631- Si los sellos no hubieren sido fijados antes de la inhumación del cadáver, el
juez de paz consignará en su acta el momento en que se le hubiere requerido colocarlos, y
las causales que hubieren retardado el requerimiento o la fijación de ellos.

Este artículo coloca a los solicitantes de fijación de sellos en una premura casi imposible
de cumplir, puesto que está estableciendo que la fijación normal es aquella que se solicita
antes de que el finado sea exhumado, es decir, cuando aún el difunto se encuentra entre
sus deudos, aunque en forma cadavérica, en palabras llanas de nuestros ciudadanos,
cuando el cuerpo está todavía caliente.

El juez de paz si se le solicita la fijación después de la exhumación del cadáver del


finado, tiene que explicar en su inventario, las causas que generaron la tardanza. Esto
último, el grupo lo encuentra innecesario, puesto que en la práctica de nuestra cultura
general, a los difuntos se les respeta por lo menos los 9 días después del fallecimiento.

Art. 1632. - El acta de fijación de sellos contendrá: 1o. la fecha del año, mes, día y hora
de la operación; 2o. los motivos que causan la fijación; 3o. los nombres, profesión y
morada del requeriente, si lo hubiere, y la elección de domicilio que hubiere hecho en la
común en que se fijen los sellos, en el caso de no ser vecino de ella; 4o. si no hubiere
parte requeriente, el acta expresará que la fijación de sellos se practicó de oficio o por
requerimiento o declaración de uno de los funcionarios mencionados bajo este mismo

10
título; 5o. el auto que ordenó esa formalidad, si fuere el caso; 6o. la comparecencia y
exposición de las partes; 7o. la designación de los lugares, escritorios, baúles y armarios
en que se hayan colocado los sellos; 8o. una breve descripción de los efectos que no se
hubieren puesto bajo sellos; 9o. el juramento, al concluir la fijación de los sellos, que
deben prestar los moradores, sobre que nada han traspuesto, ni visto o sabido que persona
alguna lo haya distraído directa ni indirectamente; 10o. el establecimiento del guardián
presentado, si tuviese las cualidades requeridas; y en caso contrario, el nombramiento de
sujeto idóneo, hecho de oficio por el juez de paz.

El artículo 1632 enumera los detalles del inventario, por lo que no tenemos ninguna
objeción a lo que este plantea.

Art. 1633. - Las llaves de las cerraduras que se hallen bajo sellos quedarán, hasta que se
quiten éstos, en poder del secretario del juzgado de paz, que consignará en el acta la
entrega que se le haga de ellas, no pudiendo el juez de paz ni el secretario volver a la casa
hasta el momento de quitar los sellos bajo pena de inhabilitación, a menos que se le
requiera para ello o que preceda un auto motivado.

A seguidas del artículos 1633, el 1634 regula la posibilidad de que hayan llaves en los
lugares del inventario, las cuales quedarán bajo custodia del juez de paz o del secretario,
con la expresa prohibición de que estos puedan volver con esas llaves y abrir los lugares,
sin que se intervenga un auto motivado.

Art. 1634. - Si al momento de la fijación de los sellos, se encontrare un testamento u otros


papeles cerrados o sellados, el juez de paz hará constar su forma exterior, el sello y el
sobrescrito, si lo tuviere, rubricará la cubierta junto con las partes presentes, si supieren o
pudieren hacerlo, con fijación del día y hora en que ante el mismo haya de abrirse el
paquete o legajo, expresándolo todo en el acta que firmarán las partes o se hará mención
de su negativa.

Si se encontrare un testamento abierto, el juez de paz hará constar su estado, observando


lo preceptuado por el presente artículo.

11
Entendemos que nos es necesario decir nada al respecto de este artículo, por ser
expresamente comprensible y entendible en sus letras.

Art.1635. - El juez de paz, a instancia de cualquier parte interesada y antes de proceder a


la fijación de sellos, investigará el paradero del testamento, cuya existencia se le hubiere
noticiado; y en caso de hallarlo, procederá como ya se ha indicado.

En igual sentido, este artículo lo que hace ampliar el anterior.

Art. 1636. - El día y hora prefijados, sin necesidad de citación, los paquetes o legajos
cerrados encontrados por el juez de paz serán abiertos por este magistrado en presencia
de las partes, si concurrieren, para comprobar su estado y ordenar su depósito siempre
que su contenido concierna a la sucesión.

Ningún comentario.

Art. 1637. - Si los paquetes o pliegos cerrados indicaren por su rótulo u otra prueba
escrita pertenecer a tercera persona, el juez de paz ordenará que sea llamada dentro del
plazo que fijare, para que se halle presente a la apertura, la que efectuará el día prefijado
con o sin su presencia; y si los documentos no fueren atinentes a la sucesión, se los
devolverá sin hacer saber su contenido, o lo sellará de nuevo para que le sea entregado al
dueño a su primer requerimiento.

En esta parte, encontramos que el juez de paz tiene un deber ineludible de hacer llegar a
los terceros, informaciones que sean de incumbencias, o en otras palabras, que sean de
interés de esas terceras personas.

Art.1638. - Si las puertas estuviesen cerradas, o hubiese obstáculos para la fijación de los
sellos, si antes de llenar esa formalidad o durante ella surgieren dificultades, el juez de
paz dictará entonces, con carácter provisional, lo que fuere procedente, y dará cuenta

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inmediatamente con su disposición al presidente del tribunal de primera instancia de su
distrito, para que resuelva conforme a derecho.

El grupo entiende que darle participación al juez de primera instancia dificultaría la labor
del juez de paz en las fijaciones de sellos, por lo que si este juez encuentra las puertas
cerradas o tiene dificultades, como establece el texto, la ley debe autorizarle a ordenar a
la apertura de las puertas y ser necesario, a la destrucción de los impedimentos en el
levantamiento del inventario y la fijación de sellos. En este caso, el juez debe ser
autorizado a procurar el auxilio de la fuerza pública para imponer sus directrices, con la
única condiciones si las dificultades son de orden público, esté presente un representante
del Ministerio Público, pero el Juez no debe abandonar los lugares donde harás las
fijaciones, aunque encuentre dificultades, las cuales deberá resolver y ser auxiliado por el
Ministerio, sin demora ni tardanzas.

Art. 1639. - En todos aquellos casos en que tenga el juez de paz que recurrir al tribunal de
primera instancia, sea en materia de sellos o de cualquiera otra, cuanto se hiciere y
ordenare, quedará consignado en el acta autorizada por el juez de paz.

Sin comentarios.

Art.1640. - Una vez confeccionado el inventario, no podrán fijarse los sellos a menos que
se impugne el inventario por carecer de importancia. Cuando se requiera la fijación de
sellos durante la confección del inventario, no se fijarán sellos sino sobre los objetos que
aún no hayan sido inventariados.

Sin comentarios.

Art.1641. - Cuando no aparezcan bienes muebles, el juez de paz levantará un acta de


carencia. Si sólo hubiere el mobiliario destinado para uso de los moradores de la casa, o
el exceptuado por la ley de dicha formalidad, el juez de paz levantará acta, designando
brevemente dichos muebles.

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En esta parte, el juez actúa como en los actos de ejecución, es decir, en los embargos,
donde los alguaciles si no encuentran bienes que embargar levantar acta de carencia.

Art.1642.- Habrá en la secretaría de cada tribunal de primera instancia un registro en que


habrán de inscribirse por su orden las operaciones de fijación de sellos, conforme a la
declaración que de ellas tienen el deber de hacer dentro de las veinticuatro horas los
jueces de paz del distrito judicial expresándose en él los nombres y vecindad de las
personas cuyos objetos se hubieren sellado; los nombres y vecindad del juez de paz que
practicó la operación; y el día y hora en que se efectuó.

Entendemos que el artículo anterior debe establecer que las condicionantes antes
expresadas son válidas también para los juzgados, quienes están en el deber de guardar
una copia de las acciones en las que han participado, con mayor razón, las relativas a las
fijaciones de sellos, que son la antesala de acciones tendentes a reclamar los bienes
dejados por el decujus.

DE LAS OPOSICIONES A ROMPIMIENTOS DE


SELLOS.

Después de abordar las formas, maneras de solicitar las fijaciones de sellos, de


determinar quienes pueden solicitar, así de las circunstancias que surjan en la fijación
de los sellos, los artículos 1643 y 1644 nos dicen en qué momento se empieza la
oposición y la manera de hacer la misma.

En ese sentido, estos dos artículos dicen lo siguiente>

Art.1643. - Las oposiciones al rompimiento de sellos pueden hacerse por declaración en


el acta de la operación, o por medio de un acto notificado a la secretaría del juzgado de
paz.

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Como vemos, la oposición tiene dos maneras de ser formulada, que son>

1. En el mismo momento que se esté levantando el acta de la fijación de sellos, es


decir, se puede hacer de manera verbal.
2. En un segundo plano, la oposición se puede hacer en forma escrita, mediante
acto notificado a la secretaría del juzgado, por lo que este artículo parece
condicionar la oposición escrita a que se envíe un acto de alguacil. Sin embargo,
creemos que el artículo debe establecer que bastaría con una instancia depositada
en la secretaría del juzgado de paz competente para que la oposición tenga lugar.

Art. 1644. - Toda oposición de esta clase contendrá, bajo pena de nulidad, y además de
las ritualidades usuales en todo acto: 1o. elección de domicilio en la común o distrito del
juzgado de paz en que se hayan puesto los sellos, siempre que el oponente no resida en él;
2o. la expresión circunstanciada de la causal de la oposición.

Este artículo, aunque no expresa claramente, mantiene las disposiciones procesales


mediante las cuales quienes residen en el lugar donde se produce la controversia o litis,
no tienen que elegir domicilio para litigar. En otras palabras, si la persona que solicita la
oposición a la fijación de sellos no reside en el lugar del tribunal competente, tiene que
hacer una elección de domicilio, a pena de nulidad de su solicitud.

Pongamos un ejemplo, si el oponente es A, que reside en la ciudad de Santo Domingo de


Guzmán y va a notificar o depositar una oposición a una solicitud de fijación de sellos del
primer juzgado de paz del Municipio de Santiago, A tiene que elegir un domicilio en
Santiago para que su solicitud de oposición a fijación de sellos del primer juzgado de paz
del Municipio de Santiago no esté afectada de nulidad.

DEL ROMPIMIENTO DE SELLOS.

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Todo lo relativo al rompimiento de sellos se encuentra previsto en los artículos 1645 al
1654.

Al respecto, estos artículos nos dicen lo siguiente>

Art.1645. - No se podrá quitar los sellos ni confeccionarse el inventario sino tres días
después de la inhumación del cadáver, si fueron puestos aquellos anteriormente; y tres
días después de la fijación, si se practicó después de la inhumación, bajo pena de nulidad
de las actas del rompimiento de sellos y confección de inventario, y de los daños y
perjuicios a cargo de aquellos que hubieren promovido y practicado dichos actos; a no ser
que por causas urgentes, que deberán expresarse en el auto, el juez de paz lo disponga de
otro modo. En este caso, si las partes interesadas con derecho de asistir al rompimiento de
los sellos no comparecieren, el juez de paz llamará de oficio en su representación un
notario, y no habiéndolo al síndico del ayuntamiento, tanto para quitar los sellos, como
para la confección del inventario.

Este artículo, al igual que las disposiciones iniciales sobre la fijación de sellos distingue
los momentos para la oposición, al igual que hace con la fijación.

En consecuencia, el rompimiento de los sellos tiene también como referente el momento


de exhumación del cadáver o el momento posterior a este acontecimiento, teniendo el
rompimiento, un plazo igual de tres días, sea que se trata de que la fijación se haya hecho
antes o después de la exhumación.

Se deduce que un rompimiento de sellos en contravención a las disposiciones anteriores,


dará lugar a que se abonen o reclamen daños y perjuicios en contra de quienes
promuevan el rompimiento. En otras palabras, un rompimiento ilegal equivale a una
causal de una posible demanda en daños y perjuicios.

De igual manera, ejercer el derecho a solicitar el rompimiento fuera de los plazos


previstos, equivale a una acción inadmisible, es decir, vencidos los plazos de los tres días,

16
en las condiciones expresadas, toda solicitud de rompimiento sería inadmisible, por
caducidad.

También vemos que pueden darse causas urgentes que les permitan al juez producir el
levantamiento de los sellos, acogiendo una solicitud de rompimiento fuera de los plazos
previstos, pero bajo la condición de que estas causas urgentes se encuentren motivadas
mediante autos.

Art.1646. - Si los herederos o algunos de ellos fuere menor no emancipado, no se


procederá a romper los sellos, sin que antes se le haya nombrado tutor, o declarado su
emancipación.

Sin comentarios, en razón de que esta es la legislación vigente.

Art.1647. - Todos los que tengan derecho a requerir la fijación de sellos pueden solicitar
su rompimiento.

Este artículo lo que es aplicar los principios de igualdad de derechos, instituido en la


Constitución de la República y en los tratados internacionales.

Art.1648. - Las formalidades exigidas para obtener el rompimiento de los sellos, son: 1o.
un requerimiento especial, consignado en el acta del juez de paz; 2o. un auto del juez de
paz contentivo del día y hora en que se procederá al rompimiento; 3o. intimación a aquel
a cuyo requerimiento haya sido hecha la fijación de sellos.

Los oponentes serán citados en el domicilio que hubieren elegido.

En esta parte tampoco tenemos comentarios.

Art.1649. - Serán citados al rompimiento de sellos aquellos que lo hayan requerido o


quienes se hayan adherido a la medida.

17
Tampoco tenemos comentarios.

Art.1650. - El acta de rompimiento de los sellos contendrá: 1o. la fecha; 2o. los nombres,
profesión, vecindad y elección de domicilio de la parte requirente; 3o. indicación del auto
que manda romper los sellos; 4o. indicación de la persona notificada para el
rompimiento; 5o. la comparecencia y reparos de las partes; 6o. el nombramiento de los
notarios, peritos y tasadores que deben hacer el avalúo; 7o. el reconocimiento de los
sellos, comprobando su íntegro estado; en caso contrario, se harán constar sus
alternaciones, salvo lo que sobre esta materia fuere procedente proveer en sus casos; 8o.
los requerimientos sobre pesquisas o indagaciones, sus resultados, y todas las otras
demandas sobre las que fuere procedente resolver.

Art.1651.- Los sellos deberán romperse sucesivamente y a medida que vaya


formalizándose el inventario, y han de fijarse de nuevo al fin de cada actuación.

Art.1652. - Podrán reunirse los objetos de una misma especie a fin de inventariarlos
sucesivamente por su orden, volviéndolos a colocar bajo sellos.

Estos artículos anteriores no lo comentaremos, en razón de su redacción correcta y


comprensión de los mismos.

Art.1653. - Si se hallaren objetos y papeles extraños a la sucesión, reclamados por algún


tercero, serán entregados a quien corresponda; y en caso de no poder entregarse
instantáneamente, si no que sea preciso describirlos, esta descripción se consignará en el
acta de sellos, y no en el inventario.

En este artículo, la igual que otro de los anteriores, vemos que las propiedades de los
terceros está protegidas, por lo que solo es necesario determinar que efectivamente se
trata de propiedades que no son parte de la sucesión y que por alguna razón fueron
inventariadas, pero reclamadas posteriormente por los terceros.

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Una distinción que se hace en cuanto a la solicitud de rompimiento es que ante la
presencia de una cosa de difícil descripción perteneciente a un tercero, esta quedará fuera
del inventario, solo consignándose en el acta, con lo cual se hace una diferencia entre acta
e inventario.

Art.1654.- En el caso de que cese la causa que motivase la fijación de sellos antes de su
rompimiento, o durante el curso de esa formalidad, se romperán sin hacerse descripción.

Vemos pues, que los sellos se pueden romper sin que obre una solicitud al respecto, solo
que en este caso, el rompimiento sobreviene como resultado de la desaparición de las
causas que motivaron la fijación de sellos, o que en el curso de la solicitud de
rompimiento también desparezcan esas causas.

DE LA FORMACIÓN DE INVENTARIO.

En lo relativo a la temática de la formación del inventario, los artículos 1655 al 1558,


regulan las formas mediante las cuales se harán los inventarios.

Al respecto, estos artículos prescriben lo que sigue a continuación>>

Art.1655. - Pueden requerir la formación del inventario, los que tengan derecho para
requerir el rompimiento de los sellos.

En razón de que en el tema del rompimiento de sellos, nos hemos referido a las personas
con calidad para solicitar el rompimiento, remitimos el trabajo a lo que se enuncia en esos
artículos anteriores.

Art.1656. El inventario deberá hacerse en presencia: 1o. del cónyuge superviviente; 2o.
de los herederos presuntos; 3o. del ejecutor testamentario, en caso de que sea conocido el

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testamento; 4o. de los donatarios y legatarios universales o a título universal, ya sean en
propiedad, ya en usufructo, previa citación.

Entendemos que en este artículo se están enumerando a todas las personas que pueden
resultar beneficiarias o que tenga un derecho legítimamente protegido, de la apertura de
la sucesión, la cual puede quedar expresada en bienes muebles, efectos mobiliarios,
bienes inmuebles, acciones de comercio, entre otras, y al mismo tiempo figurar en un
testamento, en actos jurídicos o cualesquiera otros medios de créditos o acreencias.

Se deduce que en este artículo es fundamental y obligatorio que en la formación del


inventario intervengan citaciones a todas las personas que se enuncian en el artículo, sin
cuyo requisito, agregamos nosotros, el inventario sería nulo de nulidad absoluta.

Cuando en el procedimiento civil dominicano se habla de citación ante el juez de paz, se


entiende que esa citación se hará mediante acto de alguacil.

Art.1657. - Además de las formalidades comunes a todo acto notarial, deberá contener el
inventario: 1o. los nombres, profesión y morada de los requerientes, de los
comparecientes y de los ausentes, si fueren conocidos; del notario o síndico procurador
llamado a representarles; de los peritos tasadores; y mención del auto que nombra al
notario o síndico procurador en representación de los ausentes y no comparecientes; 2o.
la indicación de los lugares en que se practique el inventario; 3o. la descripción y
estimación de los efectos, que debe efectuarse en su justo valor y sin ningún aumento; 4o.
la indicación de la calidad, peso y marca de la vajilla; 5o. la designación de las especies
en numerario; 6o. los papeles se clasificarán anotándolos al principio y al final; irán
rubricados por el notario; si hubiere libros y registros de comercio se comprobará su
estado; las fojas se rubricarán y se foliarán también, en caso de que no lo estuvieren; y si
aparecieren espacios en blanco en dichas páginas se barretearán; 7o. la declaración de
los títulos activos y pasivos; 8o. mención del juramento que deben prestar los que estaban
en posesión de los objetos antes del inventario, o que habitaban la casa en que aquéllos se
encontraban, expresivo de que ni distrajeron ni han visto o sabido que se hubiese

20
distraído cosa alguna; 9o. la entrega de los efectos y papeles que se hiciere, si ha lugar, en
manos de la persona que se conviniere, o que a falta de avenimiento se nombrare por el
juez de paz.

Por la forma en que está redactado el artículo 1657, colegimos que el inventario que se
hará de los bienes del decujus sujeto a sucesión, tiene que ser hecho de conformidad con
las formalidades de los actos notariales, es decir, deberá ser redactado en forma auténtica,
puesto que aunque dentro de los actos notariales los hay que no son auténticos, el tipo de
formato que se requiere para el inventario tiene que ser en forma auténtica, es decir que
dicho acto empiece con el encabezado normal de los actos auténticos...En la ciudad
de.....a los ....del mes de....del año...por ante mí......

Por ser entonces, el inventario un acto que se hará en forma auténtica, su contenido
general tendrá fe pública erga hommes, es decir, se hará oponible a todo el mundo.

Las formalidades previstas en las leyes notariales se aplican a la materia de los


inventarios.

Art.1658. - Si al momento de hacer el inventario surgieren dificultades, o si se formaren


requerimientos para la administración de la comunidad o de la sucesión o para otros
objetos, y las otras partes no accedieren, el notario dejará que las partes se presenten en
referimiento ante el presidente del Tribunal de Primera Instancia del distrito.

En este artículo podemos darnos cuenta de que el legislador otorga al tribunal de primera
instancia una importancia capital tanto para la fijación de sellos, solicitud de rompimiento
de esos sellos, así como en el levantamiento y redacción del inventario.

Es ante el tribunal de primera instancia donde deben acudir aquellas personas que
dificulten con sus acciones el normal desenvolvimiento del proceso relativo al inventario,
tribunal que resolverá las cuestiones planteadas por la vía del referimiento, es decir, por
la vía rápida.

21
Como se puede ver, si el legislador permite que las cuestiones que se derivan en causales
de entorpecimientos en las labores de la autoridad que hará el inventario sea atacada por
la vía de los referimientos, las decisiones que se toman en esta parte del procedimiento
tienen carácter provisional.

Claro, decimos esto porque la ley 834, del 15 de julio del año 1978, donde en sus
artículos 101 y siguientes, se prescriben las reglas y normas generales de los
referimientos, se establece que toda decisión en referimiento es siempre provisional.

DE LA VENTA DEL MOBILIARIO.

Esta parte final de nuestro trabajo, tenemos que decir que la venta del mobiliario se
encuentra reglamentada por los artículos 1659 al 1666.

En consecuencia, pasamos a transcribir estos artículos, tal y como han sido concebidos en
el proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Civil.

Estos artículos dicen textualmente, así..

Art. 1659. - Cuando haya de efectuarse alguna venta de mobiliario dependiente de una
sucesión, dicha venta se hará en la forma determinada relativa al embargo ejecutivo.

Tal y como habíamos establecido en cuanto a que los actos de inventarios se deben
redactar en la forma auténtica de los actos notariales, este artículo refuerza ese criterio, ya
que sujeta el procedimiento de la venta del mobiliario de una sucesión a las normas
previstas para el embargo ejecutivo.

Como sabemos, para realizar un embargo ejecutivo es una condición sine qua non poseer
un título ejecutorio.

22
Por lo que toda venta de mobiliario de una sucesión, al tenor del artículo 1659, deberá
estar precedida de una intimación a los interesados en un plazo de un día franco, como se
establece en el embargo ejecutivo.

En vista de que el actual artículo 545 del Código de Procedimiento Civil establece que
son ejecutorias las primeras copias de las sentencias..y de los actos auténticos, para la
venta de los bienes mobiliarios inventariados, el juez de paz tiene que emitir una primera
copia del inventario, la cual sería ejecutoria.

Art.1660. - Se procederá a la venta a requerimiento de una de las partes interesadas, en


virtud del auto del juez de paz, por un vendutero, y a falta de éste por un alguacil.

Sobre este artículo, nada debemos decir porque es igual a los procedimientos actuales,
donde tanto el alguacil como el vendutero juegan un papel importante en los procesos de
ventas de bienes mobiliarios sujetos a embargos ejecutivos.

Art.1661.- Se llamarán las partes que tengan derecho para asistir al inventario, y que
tengan su domicilio real o electo en el distrito judicial. El acto se notificará en el
domicilio electo.

Tampoco tenemos comentarios, en razón de que estas normas son las mismas que rigen
las solicitudes de fijación de sellos y rompimientos de los mismos.

Art.1662.- Si surgieren dificultades, se decidirán provisionalmente por el juez de paz.

Podemos decir que en este caso, el legislador está poniendo a cargo del juez de paz
funciones que actualmente son de la competencia del juzgado de primera instancia en
materia civil o comercial.

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Art.1663. - La venta se realizará en el lugar en que se encuentren los efectos, a menos que
el juez de paz, a requerimiento de parte interesada, disponga hacerla en otro lugar más
ventajoso.

En cuanto al lugar para la venta de los bienes mobiliarios, el legislador ha introducido


una leve diferencia, puesto que en el actual procedimiento la venta se lleva a efecto
generalmente, en los mercados públicos, pero tiene como común denominador el hecho
de se mantiene la posibilidad de que el juez puede elegir otro lugar más ventajoso para la
venta, como ocurre actualmente.

Art.1664.- La venta se efectuará, tanto en presencia como en ausencia de las partes, y sin
que sea preciso nombrar representante por los no comparecientes; y se hará constar en el
acta la presencia o ausencia del requeriente.

Estas disposiciones son también iguales que las vigentes, por lo que se mantiene que la
ausencia o presencia de las partes no cambia la forma ni la fecha de la venta.

Art.1665.- Para todos aquellos casos en que fuere necesaria la concurrencia del juez de
paz y el notario, en la formación de inventario y venta del mobiliario, si faltare el
segundo, hará sus veces el primero, y el suplente ejercerá las funciones de juez de paz.

Este artículo prevé la sustitución del juez de paz o el notario, en caso de que estas dos
autoridades con fe pública tengan que ausentar cuando se esté formando el inventario o
realizando la venta.

La manera de sustituir a uno de ellos o a ambos garantizan que el inventario se haga sin
mayores dificultades al igual que la venta de los mobiliarios.

Art.1666.- Si las partes fueren mayores de edad, y estuvieren presentes y acordes, sin
concurrencia de tercero interesado quedarán exentas del cumplimiento de las
formalidades prescritas en los títulos anteriores.

24
Esto se explica por sí solo, puesto que estamos frente a un procedimiento de venta
presencial de las partes, las cuales se ponen de acuerdo para la misma, lo que equivale a
una forma legal de dar aquiescencia a todo el procedimiento que culmina con la venta del
mobiliario.

Por lo que la presencia de las personas mayores con derechos sucesorales en el mobiliario
a ser vendido, garantiza que la transferencia a quienes resulten los adjudicatarios de los
bienes vendidos estará libre de ser entorpecida.

Con este párrafo terminamos lo relativo a los temas antes expuestos.

CONCLUSIONES.

La primera palabra que nos surge al ponerle fin a este trabajo es la satisfacción, porque
realmente hemos cumplido con las metas trazadas.

Y cuando uno sabe que ha cumplido con su deber, siente que su alma se regocija.

Pudimos darnos cuenta que los artículos tratados introducen algunas novedades
sumamente interesantes, como es la permitir que los miembros de la comunidad donde
residió el finado o la finada, tengan el derecho de solicitar la fijación de sellos, su

25
rompimiento y participar de los demás procedimientos, con lo cual se abre un mayor
abanico de posibilidades de salvaguardar los bienes heredados.

Además de esta novedad, también se incluye la participación del Ministerio Público, que
como dijimos, tiene que participar cuando haya un interés legítimo del estado y
especialmente cuando se puedan producir alteraciones del orden público, como resultado
de la apertura de una sucesión.

La presencia del Ministerio Público, si viene a cumplir la sagrada misión de representar


siempre los mejores intereses de la sociedad o el Estado, es una forma de evitar que los
ánimos de algunos de los beneficiarios en la sucesión abierta, provoquen situaciones de
alarmas o acciones violentan que pongan en peligro vidas o propiedades.

Otro detalle importante encontrado es que el inventario formado conforme a las normas
previstas, se convierte en un título ejecutorio, el cual, para la venta de los mobiliarios,
servirá de base para el comienzo y fin de la venta, sujeta a las normas de los embargos
ejecutivos.

Los artículos han sido tratados vienen a sustituir a los artículos 907 al 952 del actual
Código de Procedimiento Civil Dominicano, así como a ampliar el marco de referencia
del artículo 24 de la Ley 1306 bis, sobre divorcio en la República Dominicana.

Las nuevas disposiciones quitan atribuciones al Juez de Primera Instancia en materia civil
o comercial, para otorgárselas a los jueces de paz, por lo que se ha simplificado el
procedimiento de la fijación de sellos y los subsecuentes pasos a seguir.

Para complementar el trabajo de este grupo, estamos adhiriendo al mismo, unas


importantes anotaciones encontradas en la red de Internet, donde se trata la temática de
las particiones en la Ibérica ciudad de España.

26
TRABAJO IMPORTANTE SOBRE LA PARTICIÓN DE
BIENES EN ESPAÑA, EXTRAIDO DE LA RED DE
INTERNET.

¿Quién realiza la partición de la herencia?

Deben distinguirse dos situaciones:

27
 Si el causante o fallecido ha otorgado testamento: En estos casos, existe la
posibilidad de que el propio testador haya realizado la partición en su testamento
(por ejemplo, “dejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisa”) o
que haya designado en el mismo a una tercera persona para que realice estas
operaciones.

Si es el testador quien realiza la partición, se respetará la distribución de los bienes


que haya realizado salvo que ésta perjudique a los herederos forzosos.

En el supuesto de que esta partición sea realizada por un tercero, se podrá


impugnar judicialmente si los beneficiarios no están conformes con la valoración
dada a los bienes o con la atribución de los mismos.

 Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento: En estos casos, si los


hijos o herederos fuesen mayores de edad o si, siendo menores, se encuentran
debidamente representados, pueden distribuir la herencia entre sí como deseen.

Si no consiguen ponerse de acuerdo podrán acudir al juez, quien designará un


‘contador-partidor’ para que realice la división de la herencia.

¿Cómo se realiza la partición?

¿Qué es la declaración de herederos?

Los trámites previos: La disolución de la sociedad conyugal y la colación

La partición

El procedimiento judicial

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¿Qué es la declaración de herederos?

Cuando una persona fallece sin testamento, antes de proceder a la partición y


adjudicación de los bienes que componen la herencia, es necesario determinar quiénes
son exactamente sus herederos, lo que se realiza mediante la llamada “declaratoria de
herederos”.

Puede realizarse de dos formas:

 Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su último domicilio si los
herederos son los descendientes, ascendientes o cónyuge.

 Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su último domicilio si los
herederos son parientes o personas distintas a los anteriores, por ejemplo,
hermanos, tíos, amigos... etc.

La solicitud de la declaración judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los


Juzgados de Primera Instancia, adjuntando el certificado de defunción, el certificado de
actos de última voluntad, el certificado de matrimonio, los documentos que en su caso
acrediten el parentesco... etc.

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria
(aunque sí recomendable) la intervención de abogado cuando el importe de los bienes de
la herencia no supera las 400.000 Ptas. En estos procedimientos siempre debe intervenir
el Ministerio Fiscal.

La resolución (un ‘auto’) que ponga fin al procedimiento se pronunciará sobre quiénes
son los herederos del fallecido y permitirá llevar a cabo la partición y adjudicación de la
herencia.

Los trámites previos: La disolución de la sociedad conyugal y la colación.

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Con el fallecimiento de uno de los cónyuges se produce también la disolución del
régimen económico matrimonial por lo que, antes de proceder a la división de la
herencia, es necesario determinar qué bienes componen el patrimonio del viudo y cuáles
el del fallecido.

Normalmente se realiza por escritura pública ante Notario y puede ser impugnada por
los herederos forzosos si la liquidación del régimen matrimonial perjudica su legítima.

Por su parte, y salvo que se haya manifestado lo contrario, se entiende que las
donaciones realizadas en vida por los padres a los hijos, suponen un adelanto de su
participación en la herencia, por lo que, el valor de lo ya recibido deberá restarse de la
cuota que le corresponda tras la partición.

Es lo que se conoce técnicamente con el nombre de ‘colación de la herencia’. Por


ejemplo, si el padre donó en vida un piso a uno de sus hijos, cuando fallezca aquel los
demás hijos podrán exigir que se ‘colacione’, esto es, que compute como parte de la
herencia del hijo favorecido.

La partición.

También en este caso deben distinguirse dos situaciones:

 Tanto si existe como si no existe testamento, si los beneficiarios alcanzan un


acuerdo para dividir la herencia (el llamado ‘caudal relicto’), la partición y
adjudicación de los bienes se podrá efectuar ante Notario.

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendrá la


descripción de los bienes que componen la herencia, su valor, la declaratoria de
herederos, esto es, quiénes son los herederos, qué cuota les corresponde a cada uno

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de ellos sobre la herencia, qué bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su
conformidad con la misma.

La Escritura aludida anteriormente, llamada “de partición y adjudicación de


herencia”, permitirá al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes
inmuebles (pisos, fincas, etc.) en el Registro de la Propiedad, aunque previamente
deberá liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el
incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana o ‘plusvalía’.

 Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia, independientemente


de que exista o no testamento, la partición se llevará a cabo o podrá ser impugnada
judicialmente.

Para ello, como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales,
convendrá recabar los servicios de un abogado.

El procedimiento judicial.

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la división de la herencia siempre que


ésta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este
documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo. En tales
casos, será necesario esperar a que la partición se realice para poder impugnarla.

El procedimiento judicial para solicitar la división de la herencia comienza con una


demanda que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompañarse el
certificado de defunción, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad (del
Ministerio de Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgó testamento, así como el
documento que acredite que el demandante tiene la condición de heredero o legatario así
como la documentación relativa a los bienes que componen la herencia.

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Una vez solicitada la división, y en los casos que sea necesario, se puede acordar la
intervención de los bienes y la formación de inventario, así como el nombramiento de
una persona que se encargue de la administración de los mismos.

Los herederos serán convocados a una Junta, a la que también acudirá el Ministerio
Fiscal si alguno de los herederos es menor o incapaz o ha sido declarado ausente y aún no
se ha designado a su representante.

En esta Junta los interesados deben ponerse de acuerdo para nombrar a un ‘contador-
partidor’ que practique las operaciones de división, así como aquellos peritos que sean
necesarios para valorar y tasar los bienes.

Si no se alcanza ningún acuerdo, se le designará por sorteo (el cargo de contador-partidor


debe recaer sobre un abogado en ejercicio).

El contador-partidor es la persona que realiza las operaciones divisorias y está obligado a


respetar, si existen, las reglas para la valoración de los bienes que hayan sido impuestas
por el testador, siempre que éstas no perjudiquen a la legítima de los herederos forzosos.

Las operaciones de división tendrán una duración máxima de 2 meses.

El informe que emita el contador-partidor debe contener una relación de los bienes que
componen la herencia, su valoración, la división que se practica de los mismos y su
atribución a cada uno de los herederos.

Estas operaciones les serán comunicadas a todas las partes que intervengan en el
procedimiento para que, si no están conformes, puedan oponerse a ellas en un plazo de
diez días. Esta oposición debe formularse por escrito.

En este punto se plantean nuevamente dos posibilidades:

 Si no se formula oposición, el juez dictará una resolución (un ‘auto’) por la que
se aprobarán las operaciones divisorias.

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 Si se formula oposición, el juez citará a las partes a una nueva comparecencia
en la que se expondrán los motivos de dicha oposición y en la que incluso podrá
acordarse la práctica de alguna prueba (por ejemplo, los herederos no están de
acuerdo con la valoración que se ha dado a los bienes y se solicita una nueva
tasación).

El procedimiento se tramitará a partir de este momento como un juicio verbal.

Una vez que se haya realizado la partición y la adjudicación, cada coheredero adquiere la
propiedad y la posesión de los bienes que se le otorguen.

La resolución judicial que en su caso se dicte, permitirá al beneficiario cambiar a su favor


la titularidad de los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, aunque previamente
deberá liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento
de valor de los bienes de naturaleza urbana o plusvalía.

Siempre resulta conveniente obtener el consejo de un abogado en cualquier cuestión


sucesoria, y especialmente sobre la conveniencia y la forma de entablar las
correspondientes acciones legales.

¿Quién abona los gastos derivados de la partición?

Los gastos de la partición que se hayan realizado en beneficio de todos los coherederos
serán a cargo de la llamada ‘masa hereditaria’ (el conjunto de los bienes del difunto) y
los que beneficien a uno de ellos, serán de su cargo de forma exclusiva.

¿Y las deudas de la herencia?

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Si los acreedores están identificados en el testamento, son reconocidos por los
coherederos, o tienen en su poder un título ejecutivo (letra de cambio, cheque, pagaré o
una sentencia judicial firme... etc) pueden oponerse a la partición de la herencia hasta
que se les pague o se les asegure el pago de sus créditos, pero no pueden solicitar que se
practique la división judicial de los bienes que componen la herencia.

Sin embargo, los acreedores sí pueden ejercer acciones judiciales contra la comunidad
hereditaria o los coherederos en el juicio que corresponda, sin que estas acciones
suspendan el procedimiento de división judicial de la herencia.

Una vez realizada la partición, los acreedores podrán exigir el pago de las deudas, hasta
el límite del importe de los bienes atribuidos a cada heredero si la herencia se aceptó a
beneficio de inventario, o hasta el límite del total de la deuda, si no se hizo de esta forma.

Así, para que el heredero no tenga que responder con sus bienes de las deudas del
fallecido, la ley establece la posibilidad de aceptar la herencia ‘a beneficio de
inventario’, en cuyo caso el heredero sólo responderá de las deudas del fallecido hasta
donde cubran los bienes de la herencia y sólo adquirirá los bienes que queden en la
herencia una vez que se hayan pagado todas las deudas.

La petición del beneficio de inventario debe reunir determinadas formalidades y también


puede perderse.

Por su parte, el coheredero que hubiese pagado más importe de deuda de lo que
corresponda a su cuota de participación en la herencia, puede reclamar a los demás este
exceso.

Si uno de los coherederos es también acreedor del difunto, puede reclamar a los demás
que se le abone el crédito pendiente de pago a su favor, reduciendo también de su parte,
la cuota que le corresponda de la deuda.

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Si los acreedores lo son de uno o más de los coherederos pueden intervenir en la
adjudicación de los bienes para evitar que se haga en fraude de sus intereses.

¿Pueden venderse los derechos hereditarios?

Es frecuente pensar que, una vez fallecido el propietario de un determinado bien (por
ejemplo, un apartamento, un vehículo... etc.), sus herederos pueden proceder a venderlo a
un tercero inmediatamente.

Pues bien, la cosa no es tan sencilla, ya que el heredero no puede vender los bienes que
componen la herencia hasta que no le son adjudicados de forma expresa y formal, bien
tras la tramitación del procedimiento judicial, bien a través de la escritura de partición y
adjudicación de herencia otorgada ante Notario.

Por tanto, los bienes no le pertenecen y no podrá disponer de ellos hasta su adjudicación,
incluso aunque sea el único heredero.

Así, el / los herederos sólo podrán vender los derechos hereditarios que les
corresponden o puedan corresponder sobre la herencia, pero no los bienes que la
componen y en los que se concretan tales derechos. Estos bienes pasarán al comprador
cuando se adjudiquen definitivamente al beneficiario-vendedor.

Si existen varios coherederos, el interesado en vender sus derechos sobre la herencia


deberá comunicarle al resto su intención, para que éstos puedan subrogarse en la
posición del comprador y adquirir en su lugar tales derechos, previo pago del precio que
se haya acordado.

¿Cómo se puede anular la partición?

La partición puede rescindirse (anularse) por las mismas causas que cualquier tipo de
contrato, esto es, cuando se haga sin tener la capacidad suficiente o cuando vaya en
contra de la ley.

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También cuando exista un perjuicio o lesión para alguno de los beneficiarios de la
misma, considerándose que existe este perjuicio si, entre el valor de los bienes que se le
han atribuido y el valor de los adjudicados al resto, existe una diferencia de más de un 25
% del valor de los primeros.

Sin embargo, la partición que hubiese realizado el propio fallecido en su testamento no


puede ser impugnada por lesión salvo que perjudique la legítima de los herederos
forzosos o pueda deducirse de alguna forma que la voluntad del testador era distinta a la
que después se hizo constar en el testamento.

El heredero que pretenda rescindir la partición realizada por el perjuicio o lesión que se
le ha causado, dispone de 4 años y deberá hacerlo a través del correspondiente
procedimiento judicial.

Por su parte, los herederos demandados, podrán optar entre indemnizar al heredero por
el perjuicio que se le ha causado o realizar una nueva partición de los bienes que
componen la herencia.

La acción judicial de rescisión de la partición de la herencia no puede ejercitarla el


heredero que hubiese vendido totalmente o gran parte de los bienes inmuebles que se le
hubiesen adjudicado.

¿Qué sucede si en la partición no se incluyen todos los bienes del fallecido?

Puede suceder que, tras la partición, aparezcan nuevos bienes a nombre del fallecido.

En estos supuestos, la partición no se anula sino que los bienes se “adicionan” a la ya


realizada, esto es, se realiza un nuevo reparto de los bienes que han aparecido.

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¿Y si en la partición no están todos los herederos? ¿Y si alguno de los que está
realmente no lo es?

En el primero de los casos, si se omite a alguno de los herederos sin mala intención, la
partición no se anula sino que el resto de los beneficiarios deberán darle al excluido la
parte que le corresponda en la herencia.

Sin embargo, si en la partición fuese considerado como heredero alguien que realmente
no debe serlo, la partición será nula.

¿Puede el heredero renunciar a la herencia?

El heredero puede renunciar a la herencia. En este caso la renuncia habrá de hacerse


siempre de forma expresa, en documento público, ante Notario o por escrito ante el juez
si existe litigio o no ha habido testamento.

Si cuando el heredero renuncia concurren a la herencia otros herederos, éstos tendrán el


denominado "derecho de acrecer", esto es, a que la porción a la que el heredero ha
renunciado se reparta proporcionalmente entre los que han aceptado la herencia.

¿Que sucede cuando el heredero al renunciar a la herencia perjudica a sus


acreedores?

A veces ocurre que el beneficiario de una herencia decide renunciar a la misma para no
verse obligado a entregar los bienes adjudicados a los acreedores en pago de las deudas
pendientes, lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien declarado insolvente recibe
bienes de una herencia, y sus acreedores se enteran.

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En este caso, si el ‘moroso’ renuncia a la herencia, estará perjudicando a sus acreedores,
por lo que la ley les permite oponerse judicialmente a dicha renuncia.

Sin embargo, los acreedores no tendrán ningún derecho sobre el sobrante de la porción
hereditaria una vez abonadas las deudas.

En todo caso, siempre resulta conveniente, cuando no imprescindible, contar con el


asesoramiento profesional de un abogado antes de efectuar cualquier actuación sucesoria.

¿Qué es el derecho de usufructo?

Es frecuente que, en virtud del testamento y de las disposiciones legales aplicables, se


establezca a favor de alguno de los herederos (normalmente el cónyuge) el usufructo de
parte de los bienes que componen la herencia.

El derecho de usufructo genéricamente permite su titular utilizar una cosa ajena sin ser
el propietario.

Su titular también puede apropiarse de los rendimientos que este bien ajeno pueda
producir (las rentas si el usufructo se adquiere sobre un inmueble que se encuentra
alquilado, los frutos si se trata de una explotación agrícola... etc.)

Sin embargo, el usufructuario no puede vender el bien ni gravarlo el bien constituyendo,


por ejemplo, una hipoteca, porque sencillamente, no le pertenece.

Normalmente en estos casos se dice que el propietario tiene la “nuda propiedad”, esto
es, una propiedad “desnuda”, sin poder utilizarla, porque su uso está reservado al
usufructuario.

Las obligaciones del usufructuario.

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Cuando se constituye el usufructo es obligación del usufructuario hacer inventario de los
bienes, tasarlos, además de prestar una garantía para hacer frente a las posibles
responsabilidades que puedan derivarse de la pérdida de los bienes, de su deterioro... etc.

Si no se cumplen estos dos requisitos, se puede privar al titular del derecho de usufructo
de la posesión de los bienes, aunque no de sus rendimientos. El propietario puede
dispensar (eximir) al usufructuario de estas dos obligaciones.

Respecto a los bienes, el usufructuario tiene la obligación de:

 Cuidarlos y darles un uso normal.

 Abonar los gastos de conservación, mantenimiento o reparaciones ordinarias que


necesiten.

 Debe comunicar al propietario la necesidad de hacer reparaciones urgentes que


deba abonar o si se están produciendo actuaciones que pueden lesionar de alguna
forma el derecho de propiedad.

 Abonar las cargas e impuestos que graven el uso de la cosa como por ejemplo, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

¿Cómo se constituye?

Debe distinguirse al respecto dos tipos de usufructos:

 Los voluntarios o constituidos por la voluntad de las partes expresada mediante


la celebración de contratos o en testamento.

 Los legales, que son establecidos por disposición legal como, por ejemplo, la
legítima del cónyuge viudo por la que se le reconoce el derecho de adquirir el
usufructo de hasta la mitad de los bienes del fallecido.

¿Cuánto tiempo dura?

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Si se trata de un usufructo voluntario habrá de estarse a la limitación temporal que las
partes hayan establecido en el contrato o al concedido por el testador en el testamento.
Así, el usufructo puede pactarse por una duración determinada (por ejemplo, 30 años) o
ser determinable (mientras viva el beneficiario)

También puede realizarse en beneficio de una persona o de varias conjunta (todas


disfrutarán del bien al mismo tiempo) o sucesivamente (primero disfrutará el bien una
persona y después otra o incluso de una persona jurídica, en cuyo caso la duración
máxima será de 30 años.

Si no se limita la duración y en el caso de los usufructos legales, el usufructo durará


mientras viva la persona beneficiaria.

¿Cuándo termina el usufructo?

El usufructo finaliza, entre otras causas, cuando:

 Fallece el usufructuario.

 Se cumple la condición de la que se hizo depender el usufructo.

 El usufructuario adquiere la propiedad.

 Se renuncia al usufructo.

 La cosa sobre la que recae el usufructo se pierde.

 Cuando no se utiliza el bien, durante 6 años si se trata de un bien mueble, o


durante 30 años si se trata de un bien inmueble.

Al término del usufructo, el usufructuario está obligado a devolver el bien sobre el que
recayó.

40
¿Qué es un testamento? ¿Quiénes pueden otorgar testamento?

Los tipos de testamento. http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?


IDCAPITULO=03010000 - 03010302000000#03010302000000¿Puede revocarse un
testamento?

La nulidad del testamento. ¿Qué es un testamento?

Es aquel acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus
bienes cuando se produzca su fallecimiento.

A fin de prevenir problemas futuros, resulta conveniente obtener el asesoramiento de un


abogado sobre la modalidad de testamento más aconsejable y su contenido, así como
sobre todas las cuestiones que se tratan a continuación, en función de cada caso.

¿Quiénes pueden otorgar testamento?

En principio, pueden otorgar testamento todas aquellas personas que:

 Como regla general, tengan más de 14 años.

 No estén incapacitadas: Si la sentencia judicial que declara la incapacidad no


indica expresamente si el incapaz puede o no otorgar testamento, el Notario
designará a dos médicos para que se pronuncien al respecto y sólo autorizará el
testamento cuando éstos respondan de la capacidad del testador.

Para saber si el testamento es válido o no en función de la capacidad del testador, debe


atenderse al momento en el que se otorgó. Así, será válido el testamento realizado por
una persona que era capaz en la fecha de su otorgamiento aunque después pierda sus
facultades mentales.

41
Los tipos de testamentos.

Los testamentos pueden dividirse en comunes y especiales.

Los testamentos comunes. El testamento ológrafo. El testamento


abierto. El testamento cerrado. Los testamentos especiales. El militar.
El marítimo. El testamento realizado en el extranjero

Los testamentos comunes.

En esta categoría se incluyen el testamento ológrafo, el abierto, y el testamento cerrado.

El testamento ológrafo.

Es el realizado de puño y letra por el testador.

Debe ser escrito en su totalidad por el testador, contener su firma y la fecha en que se
otorga.

Sólo pueden otorgar este tipo de testamento los mayores de edad.

Debe presentarse ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del testador para su
convalidación en el plazo de 5 años contados desde el día en el que se produce su
fallecimiento. Si no se presenta en este plazo, el testamento no será válido.

Por su parte, es obligación de la persona que lo conserva en su poder, presentarlo al


Juzgado en el plazo de 10 días desde que tenga conocimiento de la muerte del testador. Si
no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que este retraso ocasione.

El juez abrirá el testamento y citará a testigos para que declaren si la letra del testamento
coincide con la del fallecido.

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En principio, estos testigos serán el cónyuge, los descendientes y los ascendientes y, en
su defecto, los hermanos.

Una vez considere probado que la letra del testamento es la del testador, el juez dispondrá
la formalización del testamento, por lo que a partir de este momento podrán iniciarse las
operaciones de partición y adjudicación de herencia.

 El testamento abierto.

A diferencia del testamento cerrado, el abierto se otorga ante Notario, quien conserva el
original del documento desapareciendo así el peligro de que pueda destruirse o perderse.

Es necesaria la intervención de 2 testigos si el testador:

 No sabe o no puede firmar.

 Es ciego.

 No sabe o no puede leer por sí mismo el testamento.

 Cuando así lo solicite el Notario.

Por su parte, los testamentos abiertos "especiales" se otorgan en los siguientes supuestos:

 En peligro de muerte: Puede realizarse el testamento en presencia de 5 testigos


sin que sea necesaria la presencia del Notario. Este peligro puede derivarse de una
enfermedad, de riesgo grave, de accidente mortal, guerra, catástrofe... etc.

 En peligro de epidemia: Será suficiente la intervención de 3 testigos mayores de


16 años.

En ambos casos, el testamento caducará pasados 2 meses desde que haya cesado el
peligro de muerte o la epidemia. Si en este periodo fallece el testador y no se formaliza el
testamento ante el Juzgado en un plazo de 3 meses, el testamento también será ineficaz.

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¿Quiénes no pueden ser testigos?

No pueden ser testigos:

 Los menores de edad (salvo en el caso del testamento abierto otorgado en


peligro de muerte o epidemia)

 Los ciegos y los totalmente sordos o mudos.

 Los que no entiendan el idioma del testador.

 Los que no estén en su juicio.

 El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo


de afinidad del Notario que lo autorice y quienes trabajen con él.

 Los herederos y legatarios que se contengan en el mismo, sus cónyuges, los


parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad. Los
legatarios, sus cónyuges y parientes estarán excluidos cuando el legado sea de poca
importancia en relación al patrimonio que compone de la herencia.

El testamento cerrado.

En esta modalidad de testamento, el testador, sin revelar cuál es su última voluntad,


declara que ésta se encuentra contenida en un 'pliego' que entrega al Notario.

Puede estar escrito:

 De puño y letra: El testador deberá poner al final su firma.

 Mecanografiado o escrito por un tercero: El testador deberá firmar en todas las


hojas. Si no puede firmar personalmente debe indicar el motivo e identificar a la
persona que quiere que lo haga en su nombre.

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No pueden realizar testamento cerrado los ciegos o las personas que no sepan o no
puedan leer.

Los que no puedan hablar (mudos o sordomudos) pero sí escribir, pueden otorgar este
tipo de testamento pero será necesario que firmen personalmente el mismo y que en la
cubierta escriban que dentro del sobre se contiene el testamento, expresando cómo está
escrito y que ha sido firmado personalmente.

El testamento se introducirá en un sobre o envoltorio de modo que no pueda extraerse del


mismo sin romperlo y se depositará ante el Notario que deba autorizarlo.

En este acto el testador debe manifestar que el sobre contiene su testamento, si lo ha


escrito él mismo o no, y si lo ha firmado personalmente o una tercera persona.

El Notario levantará el acta del otorgamiento en el mismo sobre o envoltorio que


contiene el testamento.

Una vez autorizado, el testador puede conservar el testamento, entregarlo a una tercera
persona para que lo guarde o dejarlo depositado en los archivos notariales.

Tanto el Notario como la persona que tenga en su poder el testamento cerrado, debe
ponerlo en conocimiento del juez en el plazo de 10 días desde que tenga noticia del
fallecimiento del testador. Si no lo hace, será responsable de los perjuicios que cause este
retraso.

En el caso de que se oculte el testamento, se robe, destruya... etc. además de esta


responsabilidad, y de la que pueda derivarse penalmente, el culpable perderá todo
derecho sobre la herencia, como legatario y como legitimario.

Los testamentos especiales.

Se incluyen dentro de este grupo el testamento militar, el marítimo y el realizado en el


extranjero.

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El testamento militar.

En situaciones de guerra se permite que cualquier militar o personal al servicio del


ejército, otorgue testamento ante un oficial que tenga al menos la graduación de Capitán,
o ante el capellán o médico que le asista si se encuentra enfermo.

Estos testamentos serán remitidos al Cuartel General y posteriormente al Ministerio de


Defensa, organismo que a su vez deberá enviarlo al juez de primera instancia del
domicilio del testador para que se cite a los herederos y demás interesados en la sucesión.

Estos testamentos caducan en el plazo de 4 meses desde que el testador deje de estar en
campaña.

También podrá otorgarse 'de palabra' ante 2 testigos y quedará ineficaz una vez superado
el peligro.

El marítimo.

Es el testamento abierto o cerrado que se otorga durante un viaje por mar por cualquiera
de los que van a bordo.

Si el buque es de guerra, se hará ante el comandante del mismo, y si es mercante ante el


capitán o quien ejerza sus funciones en ambos casos, siendo necesaria la presencia de 2
testigos que serán elegidos entre los pasajeros.

Si el testamento lo otorgan el comandante o el capitán deberán hacerlo ante las personas


que puedan sustituirlos. Los testamentos realizados quedarán en poder del comandante o
capitán y se hará mención a su otorgamiento en el diario de a bordo.

Una vez llegados a algún puerto en el que exista representación diplomática española, se
hará de entrega de los testamentos que serán enviados a España.

Estos testamentos tendrán una validez de 4 meses desde la fecha del desembarco.

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El testamento realizado en el extranjero.

Los españoles pueden realizar testamento fuera de España siguiendo las normas
establecidas en el país en el que se otorga y podrá ser tanto ológrafo como abierto o
cerrado sin que sea válido en España el testamento mancomunado.

También puede otorgarse ante el agente diplomático español que ejerza las funciones
notariales en el extranjero.

¿Puede revocarse el testamento?

Todas las disposiciones testamentarias son revocables (anulables) incluso aunque el


testador manifieste en las mismas su intención de no revocarlas en el futuro.

Se entiende que el testamento queda revocado total o parcialmente cuando el testador


otorga otro testamento posterior o cuando efectúa alguna declaración notarial
manteniendo o suprimiendo todas o algunas de las cláusulas contenidas en el mismo.

Esta declaración debe efectuarse con los mismos requisitos exigidos para otorgar el
testamento. Así, si se ha otorgado más de un testamento, será válido el de fecha posterior.

La información sobre cuántos testamentos ha otorgado una determinada persona en


España, ante qué Notarías, y en qué fechas, la proporciona el llamado Certificado de
Actos de Última Voluntad, que puede solicitarse ante el Registro General de Actos de
Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia.

Esté certificado no puede emitirse hasta transcurridos 15 días desde el fallecimiento del
causante.

Respecto al testamento cerrado, se da por revocado cuando el testador lo abre.

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La nulidad del testamento.

El testamento es nulo y por tanto carece de validez cuando:

 Es otorgado por un tercero: El testamento es un acto personal, por lo que no


puede encargarse a otra persona que lo otorgue en nombre del testador.

 Es otorgado por dos o más personas de forma conjunta o mancomunada, con


independencia de que sea en beneficio recíproco o en el de un tercero.

 El testador carece de la capacidad necesaria para otorgar testamento.

 No se han respetado los requisitos formales necesarios para su validez.

 Es revocado por el testador.

 Se ha otorgado con violencia, "dolo" (es decir, con conocimiento de la ilegalidad


del acto) o fraude.

 Se ha otorgado a favor de una persona incierta y que no puede ser identificada. ?


Las disposiciones se realizan a favor de un incapaz.

 En los testamentos ológrafos, cuando no se presenta ante el Juez en el plazo de 5


años desde la fecha de fallecimiento del testador.

 Los testamentos en peligro de muerte son ineficaces a los 2 meses del cese del
peligro que motivó su otorgamiento.

 El testamento militar es ineficaz si el testador supera el peligro que motivó su


otorgamiento, a los 4 meses del fin de la campaña o si, otorgado de forma verbal,
no se formaliza por los testigos que intervinieron.

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 El testamento cerrado si aparecen rotas las cubiertas, el sobre o el envoltorio en
el que se contiene, borradas las firmas... etc. salvo que pueda probarse que tales
desperfectos los ha causado el testador en situación de enajenación mental.

¿Quiénes son herederos? Los herederos forzosos


¿Quiénes heredan cuando no hay testamento?
¿Quiénes pueden suceder por testamento?
¿Quiénes son herederos? Los herederos forzosos

Para saber qué personas van a suceder a otra fallecida, deben distinguirse dos situaciones:

 El fallecido ha hecho testamento

En este caso serán herederos:

o Los herederos voluntarios: Son aquellos que figuran como tales en el


testamento y suceden al testador en la titularidad de los bienes y derechos
que componen su patrimonio.

o Los herederos forzosos: Son aquellos a los que la ley reconoce el


derecho a heredar, al menos, un tercio del patrimonio del fallecido, llamado
legítima.

Son herederos forzosos, en primer lugar, los hijos (tanto naturales como por
adopción, matrimoniales y no matrimoniales) y descendientes y, en su
defecto, los padres y ascendientes.

Por su parte, el viudo / a heredará en la forma que se establece legalmente.

Si no existen herederos forzosos, los voluntarios pueden adquirir la totalidad de la


herencia, y si concurren con los anteriores, podrán adquirir todo lo que exceda del
tercio de legítima.

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Junto a los herederos (forzosos y voluntarios) pueden concurrir en la herencia los
legatarios que heredan tan sólo objetos o bienes determinados de la herencia (por
ejemplo, "el apartamento X de la calle tal", el "coche matrícula X", etc)

 El fallecido no ha hecho testamento

En este supuesto se abrirá la sucesión legal, también llamada intestada o


'abintestato'.

¿Quiénes heredan cuando no hay testamento?

En defecto de testamento, la ley determina quiénes son los herederos del fallecido. A esta
sucesión legal se la denomina sucesión legítima, intestada o 'abintestato' y tiene lugar
cuando, por ejemplo:

 Alguien fallece sin testamento.

 Cuando por testamento no se dispone de todos los bienes del testador, los que
restan se distribuyen como si no existiese el testamento.

 Cuando en el testamento no se indica quiénes son los herederos o éstos fallecen


antes que el testador.

 Cuando la herencia se repudia por el que ha sido nombrado heredero o no la


acepta dentro del plazo.

 Cuando el heredero es incapaz de suceder.

 Cuando el testamento no aparece o se ha destruido.

 Cuando en el testamento no se han incluido a todos los herederos forzosos o


cuando se consideró forzoso a alguien que no tenía esta condición.

 Cuando el testamento es nulo.

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La ley también señala el orden por el que deben suceder al fallecido sus familiares y en
defecto de estos, el Estado. Así:

 Los descendientes: Los hijos y sus descendientes suceden a los padres y demás
ascendientes sin discriminación por razón de sexo, edad o filiación; no se distingue
por tanto, entre hijos naturales y por adopción, hijos matrimoniales y no
matrimoniales teniendo todos ellos los mismos derechos hereditarios.

 Los ascendientes: Heredan en defecto de los hijos y descendientes del difunto.

En estos casos, el padre y la madre heredan por partes iguales y si sólo uno de ellos
vive, heredará la totalidad de la herencia.

Si no viven los padres, heredarán los ascendientes más próximos en grado (los abuelos).
Si viven los abuelos maternos y paternos, la herencia se dividirá entre ambas familias a
partes iguales.

 El cónyuge: Hereda a falta de descendientes y de ascendientes y antes que los


familiares colaterales (hermanos y sobrinos)

 Los colaterales: Si sólo concurren hermanos, éstos heredarán por partes iguales;
si participan en la herencia hermanos y sobrinos, los sobrinos repartirán entre sí la
porción de la herencia que le hubiese correspondido al hermano fallecido (hermano
del testador fallecido y padre / madre de los sobrinos que heredan en su
representación)

Si intervienen en la herencia los hermanos de padre y madre, con los hermanastros


(sólo de padre o sólo de madre), los primeros heredarán el doble que los segundos.
Si todos son medio-hermanos o hermanastros, unos por parte del padre y otros por
parte de la madre, heredarán todos por partes iguales.

 Los demás parientes hasta el cuarto grado (primos) heredarán en defecto de


todos los anteriores. Más allá de este cuarto grado de parentesco no es posible
heredar si no hay testamento.

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En ausencia de todos los parientes anteriores, hereda el Estado, que a su vez está
obligado a asignar un tercio de la herencia a instituciones municipales de beneficencia,
acción social, profesionales, tanto públicas como privadas, otro tercio, a instituciones de
las mismas características pero de ámbito provincial, y el último tercio a cancelar deuda
pública salvo que el Consejo de Ministros determine otra aplicación. Estas instituciones
heredarán siempre a beneficio de inventario.

Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes hereditarios, es necesario que se
realice una declaración judicial instituyéndole heredero.

Resultará conveniente y en muchos casos imprescindible obtener el asesoramiento de un


abogado en cada supuesto sucesorio concreto.

¿Quiénes pueden suceder por testamento?

En principio, pueden heredar por testamento aquellas personas tanto físicas como
jurídicas que no se encuentren incapacitadas por ley (como las asociaciones ilegales o
los nacidos que no superen las 24 horas de vida)

Para poder suceder es necesario además que el que ha sido nombrado heredero viva
cuando se produzca el fallecimiento. Si no es así, en el caso de los herederos forzosos su
participación en la herencia pasa a sus descendientes.

Sin embargo, si los herederos voluntarios fallecen antes que el testador, no transmiten
ningún tipo de participación o derecho sobre esta herencia.

Por su parte, también pueden heredar los menores o incapaces, actuando en su


representación sus padres, tutores o defensores judiciales e incluso los que aún no han
nacido (los llamados nasciturus), cuando la viuda esté embarazada. En estos casos, la
división de la herencia se suspenderá hasta que se produzca el nacimiento.

Los testamentos pueden contener también una serie de disposiciones especiales como las
siguientes:

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 Para "obras piadosas" o en "beneficio del alma del difunto", sin especificar ni
concretar su aplicación: En estos casos, los albaceas testamentarios venderán los
bienes y distribuirán su importe entre la Iglesia y los establecimientos benéficos
del domicilio del fallecido o, en su defecto, los de la provincia.

 Para los pobres en general: Se entienden realizadas, salvo que pueda acreditarse
lo contrario, a favor de los pobres del domicilio del fallecido al tiempo de su
fallecimiento.

En estos supuestos la distribución de los bienes la realizarán las personas que


hayan sido designadas por el testador o, en su defecto, los representantes de la
Iglesia, el Alcalde y el Juez del lugar.

 Para una persona incierta y que no puede ser determinada: La disposición no


sería válida.

 La disposición genérica hecha a favor de los parientes: Se entiende realizada en


beneficio de los más próximos en grado.

Para evitar fraudes, la ley no da validez a las disposiciones testamentarias realizadas por
el testador:

 Durante su última enfermedad a favor del sacerdote que le hubiese asistido,


parientes de cuarto grado (primos), iglesia, comunidad... etc.

 A favor del tutor realizada antes de aprobarse la rendición de cuentas.

 A favor del Notario que autorice su testamento o de parientes al mismo por


consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, lo que será extensivo a los
testigos que intervengan en el testamento abierto.

 A favor de un incapaz.

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¿Qué es la legítima?
¿En qué consiste la legítima?

La legítima

En principio, el caudal hereditario se divide por disposición legal en tres tercios: la


'legítima', la 'mejora' y el 'tercio de libre disposición'.

La legítima es la 'porción' de bienes de la herencia de la que el testador no puede disponer


libremente, aunque desee hacerlo, porque por ley se reserva a determinados herederos
llamados forzosos, salvo que el testador decida desheredarlos expresamente.

El alcance de la legítima estará en función de las personas que participen en la herencia.

Por su parte, el tercio de 'mejora' puede emplearse para favorecer en especial a alguno o
algunos hijos o descendientes; si no se dispone sobre él expresamente, se entiende que
incrementa la cuantía de la legítima.

Con el tercio de libre disposición el testador podrá hacer lo que tenga por conveniente.

¿En qué consiste la legítima?

Para fijar el valor de la legítima se parte del valor que tengan los bienes y derechos del
causante al momento de su fallecimiento, deduciéndose del mismo, el de las cargas y
gravámenes (gastos como hipotecas o créditos, deudas pendientes de pago... etc.)

La cuantía de la legítima varía dependiendo de los herederos que concurran a la


herencia. Así se puede distinguir entre la legítima del cónyuge viudo, la de los hijos y
descendientes, y por último la de los padres y ascendientes.

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La legítima del cónyuge viudo.

Si cuando se produce el fallecimiento no se encuentra separado o lo estuviese por culpa


del fallecido, consistirá en:

 Si hay hijos y descendientes comunes: El usufructo del tercio de mejora.

 Si no hay descendientes pero viven sus ascendientes: El usufructo de la mitad de


la herencia.

 Si concurre con hijos del fallecido no comunes y concebidos durante el


matrimonio: El usufructo de la mitad de la herencia.

 Si no existen descendientes ni ascendientes: El usufructo de los dos tercios de la


herencia.

Sin embargo, en estos supuestos los herederos pueden optar por satisfacer al
cónyuge viudo su parte de usufructo siguiendo otro método: asignándole una renta
vitalicia, un determinado importe o atribuyéndole en propiedad determinados
bienes.

La legítima de los hijos y descendientes.

.Está constituida por los dos tercios de la herencia del fallecido salvo que en el testador
realice una disposición expresa del tercio de mejora en favor de alguno de ellos; en este
caso la legítima estará compuesta por un solo tercio.

La legítima de padres y ascendientes.

Está formada por la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes.

Si concurren con el cónyuge viudo, heredarán sólo un tercio de la herencia.

La legitima que se reconoce a favor de los padres, se divide entre ambos por igual; si uno
de ellos ha fallecido, heredará la legítima el que esté vivo.

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Si el testador no tiene padre ni madre pero sí abuelos, tanto paternos como maternos, la
legítima se dividirá entre ambas familias a partes iguales.

Si los ascendientes fuesen de grado diferente, heredará todo el más próximo (por
ejemplo, si concurren a la herencia el abuelo y el bisabuelo, heredará el abuelo, con
independencia de que sea materno o paterno)

El cálculo y determinación de la legítima puede resultar complejo, por lo que siempre


resultará valioso el asesoramiento profesional de un abogado.

La desheredación.

 Consiste en privar de la legítima a un heredero forzoso, lo que solamente puede hacerse


por testamento y basarse en alguna de las causas legalmente establecidas.

Si la desheredación se realiza y no se expresa su causa, no se prueba la misma o es


distinta de las que se establecen legalmente, puede ser anulada por los tribunales.

Por su parte, si el desheredado niega la causa de desheredación, el resto de los herederos


podrán acreditar ante el Juez que es cierta. En estos casos, no serán válidas las legítimas
que contenga el testamento sino sólo los legados y demás disposiciones testamentarias
realizadas al margen de las mismas (por ejemplo, las disposiciones sobre el tercio de
mejora)

Así, el testador no puede desheredar sin más a su capricho; sólo puede hacerlo si concurre
alguna de las siguientes causas genéricas de desheredación:

 Los padres no pueden heredar a sus hijos si los han abandonado, corrompido o
prostituido.

 Tampoco puede suceder el que ha sido condenado en juicio por atentar contra la
vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, incluso aunque

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tenga la condición de heredero forzoso (en cuyo caso perderá su derecho a la
legítima)

 El que hubiese acusado al testador de cometer un delito que pueda ser castigado
con la pena de prisión grave (al menos 6 años), si la acusación se declara
calumniosa.

 El heredero mayor de edad, que sepa que el testador ha fallecido de forma


violenta y no comunique su muerte a la justicia, salvo en los casos en los que ya se
estuviese investigando.

 El que con amenaza, fraude o violencia obligue o impida al testador a hacer


testamento, modificarlo u oculte maliciosamente el que se haya realizado.

Además de las causas anteriores, la ley contempla una serie de causas específicas que
también son causa de desheredación y que pueden concurrir o no en las siguientes
situaciones:

 Para desheredar a los hijos y descendientes:

o Negar alimentos al padre o ascendiente que realiza la desheredación sin


motivo aparente.

o Injuriar o maltratar gravemente ya sea de obra o de palabra.

 Para desheredar a los padres:

o Haber sido privados de la patria potestad judicialmente por


incumplimiento de los deberes que comporta.

o Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo


legítimo.

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o Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro y no existiese
entre ambos la reconciliación.

 Para desheredar al cónyuge:

o Incumplir grave o reiteradamente los deberes conyugales.

o Negar alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

o Atentar contra la vida del cónyuge testador, si no hay reconciliación


posterior.

¿Qué efectos tiene la desheredación?

Fundamentalmente el heredero que ha sido desheredado queda privado de toda


participación en la herencia.

Sin embargo, las donaciones que haya realizado en vida el testador en su favor no
pueden ser revocadas salvo que el hecho que haya dado lugar a la desheredación sea
también causa de revocación de la donación.

Si, con posterioridad, el testador y el desheredado se reconcilian, la desheredación


quedará sin efecto.

Por su parte, la legítima del desheredado se transmitirá a sus hijos y descendientes


quienes conservarán a su favor los derechos que pertenecían al desheredado en la
herencia.

Para evitar problemas futuros, es aconsejable siempre acudir a un abogado antes de


introducir ninguna cláusula de desheredación en un testamento o proceder a su
impugnación.

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La aceptación de la herencia.

Para que los herederos puedan apropiarse de los bienes que componen la herencia del
difunto, deben dar antes un paso fundamental: aceptar la herencia.

La aceptación es una declaración por la que el sucesor manifiesta su deseo de convertirse


en heredero del fallecido. Puede realizarse de dos maneras:

 De forma expresa, tanto en documento privado como mediante escritura notarial. Sin
embargo, esta última forma resulta obligatoria cuando queremos, por ejemplo, vender a
un tercero la vivienda que estamos heredando.

En tal caso, deberemos otorgar primero la escritura de aceptación (para que la vivienda
pase oficialmente a nuestra propiedad) y después, la escritura de venta de la vivienda.

Aunque ambas escrituras pueden otorgarse consecutivamente e incluso ante el mismo


notario y el mismo día, son en todo caso actos distintos e independientes, y la razón de
ello es clara: no podemos transmitir lo que aún no es nuestro (como dice el adagio, nemo
dat quod non habet)

 De forma tácita, esto es, cuando la aceptación se sobreentiende por la realización de


aquellos actos destinados a tomar posesión de los bienes que nos han sido otorgados (por
ejemplo, si la hija se pone las joyas que le dejó su madre en herencia, se entiende que las
ha aceptado)

Así, el que es llamado a una herencia puede optar por una de las tres alternativas
siguientes:

 Aceptar la herencia ‘simplemente’: Sólo es aconsejable realizarla ‘simplemente’ en


aquellos casos en los que exista la seguridad de que las deudas del fallecido no superan el

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importe de los bienes dejados en herencia, dado que si no fuese así, el heredero
respondería con sus propios bienes de las deudas de la herencia que acepta.

 Aceptar la herencia ‘a beneficio de inventario’: Es aconsejable en los casos en los


que se duda de la solvencia del fallecido puesto que el heredero tan sólo responderá de las
deudas del causante hasta el límite del importe de los bienes que le son adjudicados por
herencia.

La aceptación ‘a beneficio de inventario’ puede hacerse ante el Notario o agente consular


si el beneficiario se encuentra en el extranjero, o ante un juez.

 Repudiar la herencia: Es una declaración por la que el sucesor rechaza de forma


expresa la herencia y debe hacerse en escritura pública ante un Notario o judicialmente;
no es posible por tanto repudiar la herencia de forma tácita.

Tanto la aceptación como la repudiación de la herencia, una vez realizadas son


irrevocables, no pueden ser parciales ni someterse a condición, esto es, no se puede
aceptar o rechazar una parte de la herencia, ni imponer condiciones para aceptarla o
rechazarla.

Tampoco se puede requerir a un beneficiario para que acepte o rechace la herencia hasta
pasados 9 días del fallecimiento del causante.

¿Quiénes pueden aceptar o repudiar la herencia?

En principio, pueden aceptar o repudiar la herencia todas las personas con capacidad
suficiente para disponer de sus bienes libremente.

Pero también debe prestarse atención a las siguientes situaciones:

 El menor emancipado: Por sí mismo sólo puede aceptar la herencia a beneficio


de inventario para que sus propios bienes no queden vinculados a las posibles
deudas de la herencia que acepta.

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Sin embargo, para aceptar la herencia simplemente o repudiarla necesitará el
consentimiento de sus padres, tutor o defensor judicial.

 El menor no emancipado: La aceptación de la herencia debe ser realizada en su


nombre por sus padres o aquellas personas que ostenten la patria potestad.

Los padres o tutores necesitarán una autorización judicial para repudiar la herencia
instituida a favor del hijo o tutelado.

 Los incapacitados: Dependerá de los límites de su incapacidad que será


definidos por la sentencia correspondiente pero, en principio, el tutor (o el
‘curador’ si la incapacidad es parcial) necesitará autorización judicial para aceptar
la herencia simplemente o para repudiarla, no así para aceptarla a beneficio de
inventario.

 El quebrado o concursado: Podrá aceptar por sí mismo la herencia a beneficio


de inventario pero necesitará la autorización de los síndicos para aceptar
libremente o repudiar la herencia.

 Si la herencia es dejada a los pobres: La aceptación deberá ser realizada por las
personas encargas de la distribución de los bienes y se entenderá hecha a beneficio
de inventario.

 Si la herencia se instituye a favor de una persona jurídica (por ejemplo, una


fundación, asociación, empresa, etc.), la aceptación se realiza por sus
representantes legales, quienes para repudiarla necesitarán autorización judicial.

¿Qué efectos tiene la aceptación?

Una vez que el beneficiario de una herencia la acepta, se convierte ‘oficialmente’ en


heredero y se sitúa en la posición del difunto respecto a la titularidad de sus bienes y
derechos.

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La aceptación o la repudiación de la herencia se entiende realizada en el momento de la
muerte del causante, independientemente del tiempo en el que se realizase efectivamente,
lo que quiere decir que los efectos de la aceptación o repudiación se retrotraen a la fecha
del fallecimiento.

Si el heredero repudia la herencia y con ello se causa un perjuicio a sus acreedores,


éstos podrán solicitar al juez que les autorice para aceptarla en su nombre. A los
acreedores se les atribuirá la cantidad correspondiente hasta el límite del importe de sus
créditos y si sobrase alguna cantidad de la porción hereditaria del que rechazó la
herencia, ésta se repartirá entre el resto de los herederos.

En cualquier caso, solamente un abogado podrá ofrecer asesoramiento profesional sobre


todas estas cuestiones a la vista de las particularidades que presente cada caso concreto

¿Que es un legado?

Cuando una persona fallece puede dejar uno o varios bienes o derechos determinados a
alguien en particular. Estos bienes se separan de la herencia y no son objeto de reparto
entre los herederos.

A estos bienes concretos se les denomina legados y a los beneficiarios, legatarios. El


legado puede consistir en una cosa específica o genérica (por ej., el apartamento X), una
prestación, el derecho de cobro de una deuda, el perdón de las deudas... etc.

La concesión de un legado sólo puede hacerse por testamento e indicándolo de forma


expresa.

Sin embargo, la disposición de legados en una herencia tiene un límite: no puede


perjudicar en ningún caso la legítima de los herederos forzosos, por lo que tendrá que
reducirse su importe si lo hace.

Como en el caso de la herencia, también es posible renunciar al legado.

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Serán los herederos los obligados a entregar los legados que el testador haya realizado en
su testamento.

También pueden legarse cosas que no se encuentran en el patrimonio del testador. En


estos casos, los herederos, con el patrimonio de la herencia, deberán adquirir el bien para
el legatario (por ejemplo, “que con cargo a la cuenta bancaria X se compre un coche a mi
hijo Luis”)

¿Qué es un albacea?

Es la persona nombrada por el fallecido en su testamento para ejecutar las


disposiciones contenidas en el mismo, administrar sus bienes y, en su caso, dividirlos
entre los herederos, siguiendo las instrucciones dejadas en el testamento.

El cargo de albacea es voluntario y se entenderá aceptado si ya conocía la designación o


no renuncia a la misma en el plazo de 6 días desde que le sea comunicada.

El albacea que renuncia al cargo sin tener una causa justa (por ejemplo, estar
incapacitado o enfermo) pierde lo que le haya legado el testador, salvo lo que le
corresponda por la legítima.

Entre las funciones de los albaceas se encuentran, además de las que se les hayan
conferido en virtud de testamento, las siguientes:

 Abonar los gastos de funeral del testador celebrado de conformidad a lo


dispuesto en el testamento o, en su defecto, a las costumbres del lugar.

 Satisfacer aquellos legados que consistieran en el pago de determinadas


cantidades de dinero.

 Tomar las precauciones necesarias para conservar los bienes.

Especialidades regionales.

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El régimen legal aplicable a las sucesiones en España depende del lugar en que el
fallecido tuviese su última residencia y, por tanto, viene determinado por el derecho del
territorio o ‘Derecho Foral’; ello adquiere una gran importancia cuando el causante
fallece sin haber otorgado testamento, por las modificaciones que introduce el régimen
foral en la constitución de las legítimas.

En cualquier caso, solamente un abogado podrá ofrecer consejo profesional sobre todas
estas cuestiones a la vista de las particularidades que presente cada supuesto concreto.

Una breve reseña a las principales características que al respecto presenta el derecho foral
podría ser la siguiente:

a) Navarra:

En los casos en los que no exista testamento, sucederán al fallecido:

 Los hijos por partes iguales, o sus descendientes si alguno de ellos ha fallecido.

 Los hermanos por partes iguales o, en su defecto, sus sobrinos en sustitución del
hermano fallecido.

 Los ascendientes de grado más próximo (los padres, los abuelos).

 El cónyuge viudo.

 Los colaterales hasta el sexto grado.

 La Comunidad Foral de Navarra.

Por su parte, es válido el testamento mancomunado o realizado de forma conjunta por


dos o más personas en beneficio recíproco o entre las que otorgan o en el de un tercero.

El derecho navarro contempla el derecho del cónyuge que no estuviera separado


legalmente a obtener el usufructo de todos los bienes que componen la herencia pero no
reconoce la legítima a favor de los descendientes y ascendientes.

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b) Aragón

En los casos en los que no exista testamento, la sucesión testamentaria tiene lugar en el
mismo orden que la que se establece en derecho común con la particularidad de que el
viudo tiene derecho al usufructo universal o de todos los bienes que componen la
herencia y de que en última instancia heredaría la Comunidad Autónoma de Aragón.

También en este caso y entre las formas del testamento se admite el testamento realizado
por ambos cónyuges de forma conjunta o testamento mancomunado.

El derecho aragonés contempla la legítima de las dos terceras partes de la herencia a


favor de los descendientes (que deben figurar identificados en el testamento) pero es libre
para distribuir este importe como desee. Así, puede dejárselo íntegramente a uno de ellos
o repartirlo en la proporción que considere.

c) Cataluña

El orden sucesorio en los casos en los que no hay testamento es el del derecho común o
general con la particularidad de que el cónyuge heredaría antes que los padres o
ascendientes, y que cuando concurre en la herencia con los descendientes, tiene derecho
al usufructo de toda la herencia.

Por su parte y, en defecto de los llamados a la sucesión, heredaría los bienes del difunto
la Generalitat de Cataluña.

Respecto a la legítima de los hijos y descendientes su cuantía asciende a una cuarta parte
del total de la herencia.

d) Baleares

El orden sucesorio para los casos en los que no hay testamento es igual al derecho común
pero el cónyuge adquiere un derecho de usufructo más amplio.

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Respecto a los herederos forzosos en Mallorca y en Menorca, la legítima de los hijos y
descendientes consiste en una cuarta parte de la herencia que adquieren por partes
iguales, mientras que el Ibiza y Formentera si los hijos son menos de cuatro, la legítima
consiste en una tercera parte de la herencia y si son más, en la mitad de la misma.

Por su parte, la legítima de los padres si no concurren con el viudo/a consistirá en la


mitad de la herencia y en caso contrario en una tercera parte.

e) País Vasco

Dentro del País Vasco debe distinguirse, a su vez, entre los siguientes territorios:

 Vizcaíno no aforado: formado por los vecinos de Balmaseda, Bermeo, Durango,


Ermua, Gernika, Lanestosa, Lekeitio, Markina, Ondarroa, Otxandio, Portugalete,
Plencia, en la ciudad de Orduña y el actual término municipal de Bilbao, quienes
se rigen por derecho común.

 Vizcaíno aforado: Se admite el testamento mancomunado de los cónyuges y el


testamento por tercero o comisario por el que se concede a una o varias personas el
encargo de determinar los herederos y de distribuir los bienes.

Por su parte, los descendientes tienen derecho a las cuatro quintas partes de la
herencia que pueden ser distribuidos libremente entre éstos.

En defecto de descendientes, los padres y ascendientes adquieren la mitad de la


herencia.

También existen complejas normas sobre atribución y reparto de bienes troncales,


con la finalidad de que tales permanezcan o regresen a la familia de la que
proceden.

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