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Derecho de Familia: Conceptos Clave

Este documento proporciona una introducción al derecho de familia en Argentina. Explica conceptos clave como familia, estado de familia, parentesco, matrimonio y principios fundamentales como la libertad, igualdad, solidaridad y responsabilidad. Resume las fuentes del parentesco, incluido el parentesco por naturaleza, adopción, técnicas de reproducción asistida y afinidad. También define brevemente conceptos como alimentos entre parientes y esponsales.
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Derecho de Familia: Conceptos Clave

Este documento proporciona una introducción al derecho de familia en Argentina. Explica conceptos clave como familia, estado de familia, parentesco, matrimonio y principios fundamentales como la libertad, igualdad, solidaridad y responsabilidad. Resume las fuentes del parentesco, incluido el parentesco por naturaleza, adopción, técnicas de reproducción asistida y afinidad. También define brevemente conceptos como alimentos entre parientes y esponsales.
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Resumen de civil 5

UNIDAD 1

Unidad I. Familia. Estado de familia. Parentesco. Alimentos derivados del parentesco... Matrimonio: formas de
celebración, requisitos, impedimentos matrimoniales. Consentimiento matrimonial: formas de prestarlo, vicios
del consentimiento. Inexistencia y nulidad del matrimonio.

Clase 1 y 2 – .- Introducción al curso. Familia y Derecho de Familia. Principios. Parentesco. Alimentos entre
parientes. Esponsales. Matrimonio: celebración.

La familia puede ser definida según un concepto amplio o restringido.

A- Familia en sentido amplio: es el conjunto de personas entre las cuales existe un vínculo jurídico familiar.
la familia de una persona estará comprendida por sus parientes por naturaleza y por técnicas de
reproducción humana asistida ascendiente descendientes y colaterales sus parientes por afinidad
pariente del cónyuge y sus parientes por adopción. en este concepto de familia se incluye también al
cónyuge pese a no ser pariente.
Este significado de familia es el importante para el estudio de la materia.

B- Familia en sentido restringido: la familia estaría integrada por el padre la madre y los hijos que viven con
ellos o que están bajo su potestad la familia. En este sentido tiene gran importancia en el orden social. A
este criterio se refiere el artículo 14 bis de la CN protección integral de la familia defensa del bien de
familia compensación económica familiar).

DERECHO DE FAMILIA: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de familia. Es una
rama del derecho civil, ósea del derecho privado.
Las relaciones básicas de la familia son:

A-el matrimonio
B-las uniones con vivenciales
C-las relaciones paterno filiales ya se trate de filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción
humana asistida, o por adopción. comprende tanto las relaciones personales como las patrimoniales
derivadas de la afiliación.
D-las relaciones derivadas de la tutela
E-el parentesco tanto en cuanto a su existencia y forma de determinación como a sus efectos cómo hacer
los alimentarios o los deberes y derechos de la familia extendida frente a la adopción.

Los principios generales y el Código Civil y comercial


El Código Civil y comercial tiene como novedad que además de regular una parte general común a todo el
ordenamiento jurídico, trae partes generales de cada rama del derecho, en unos casos adiciona parte
generales a cada institución.
y las partes generales se establecen los principios y las definiciones comunes a todo el derecho privado y
las partes propias y específicas de cada parte del derecho o de cada Instituto.
En definitiva los principios generales del derecho de familia son aquellos que recoge la Constitución
nacional y que conforman un núcleo duro indisponible que no puede ser dejado de lado por la voluntad

1
de los particulares. En este sentido son indisponibles ( irrenunciables) el principio de la libertad familiar,
de solidaridad familiar, igualdad familiar, de responsabilidad y de interés superior del niño y lo que de ello
se derivan como el de igualdad de los cónyuges y de los hijos, el derecho a casarse y divorciarse, las reglas
que regulan la responsabilidad parental, el contenido personal del matrimonio, ETC.

1. PRINCIPIO DE LIBERTAD: Cada persona debe contar con la más amplia posibilidad de sostener y a
adherirse a formas de vida distintas, ello es la base del principio de libertad en el derecho de familia
qué recogido y los tratados de Derechos Humanos que reglan especialmente la libertad de fundar una
familia y de casarse o no casarse.
2. PRINCIPIO DE IGUALDAD: El principio de igualdad familiar se manifiesta en la igualdad del hombre y
de la mujer, la igualdad de los matrimonios heterosexuales y homosexuales, la igualdad de las familias
y la igualdad de los hijos.
la igualdad del hombre y de la mujer es un principio largamente proclamado desde las primeras
décadas del siglo pasado pero que costo un siglo que se plasmará en realidad legislativa, aunque no
De hecho.
El fundamento del principio de igualdad reside en la concepción democrática de la familia que se
afirma después de la Constitución del año de 1994 y de la constitucionalización De las convenciones
de Derechos Humanos que impiden establecer desigualdades matrimoniales tanto con relación al
sexo, como al género de los contrayentes.
El artículo 402 del Código Civil comercial establece como principio rector del matrimonio la igualdad
de derechos y obligaciones de sus integrantes.
3.PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: La solidaridad familiar está regulada en normas legales como por
ejemplo la que establece la obligación alimentaria recíproca entre ascendientes, descendientes,
colaterales hasta el 2º grado y entre parientes afines en primer grado. este principio también advierte
en el derecho de alimentos al cónyuge, El régimen de bienes primarios común a todos los regímenes
matrimoniales, el régimen de bienes obligatorio de la Unión convivencial similar al régimen primario
de bienes matrimonio y la especial protección a la vivienda familiar.
De este conjunto normativo surge que el principio de solidaridad se encuentra presente tanto las
relaciones conyugales como las relaciones parentales y de parentesco.
El derecho de alimentos, en la manifestación más evidente del principio de solidaridad familiar, sin
duda se presenta como una forma de proteger al cónyuge, al conviviente o al pariente que se
encuentra en estado de necesidad, que no pueda subsistir sin la ayuda económica del otro cónyuge,
conviviente o pariente.

4. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Los padres son responsables de lograr el desarrollo integral de sus
hijos menores e incapaces y los derechos y deberes que la ley les otorga para ejercer su crianza deben ser
ejercidos en beneficio de los niños, de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y
psicológica, respetando el derecho superior del niño.

5. PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO: Se trata de no quitarle al niño su estatus de persona y los bienes y
derechos fundamentales que por su mera calidad de persona le corresponden, si bien adecuados todos
ellos a su situación de menor de edad. Su derecho de libertad ideológica, religiosa o de expresión, o a su
intimidad.

ESTADO DE FAMILIA:

Se denomina estado de familia a la Posición o emplazamiento que ocupa la persona en sus relaciones
familiares esposa o esposo, padre hijos, convivientes, parientes.

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El estado de familia se determina con relación a:

-el matrimonio, con lo que se puede ser: Soltero, casado, viudo, divorciado, separado personalmente,
separado De hecho.

-las relaciones parentales, que se distinguen en 4 grupos:

1-Parentesco consanguíneo, qué es el que une a personas que tienen vínculo de sangre.

2-parentesco por técnica de fecundación asistida, qué es el que une a personas que tienen vínculos que
surge de la voluntad procreacional.

3-parentesco adoptivo, que se cree por imperio legal cuando una adopción es concedida judicialmente.

4-parentesco por afinidad, qué es el que se tiene con los parientes consanguíneos del cónyuge.

En definitiva el estado de familia y la situación jurídica que ocupa una determinada persona considerada
es si con respecto a los miembros de su familia.

CARACTERES DEL ESTADO DE FAMILIA:

A-Universalidad: el estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas familiares.

B-indivisibilidad: la persona ostenta el mismo estado de familia frente a todos.

C-Oponibilidad. El estado de familia puede ser opuesto erga omnes.

D-Estabilidad: subsiste mientras no acaezca un hecho un acto jurídico que produzca su modificación o
extinción, cómo puede ser la muerte, el matrimonio, el divorcio etc
E-inalienabilidad
F-Imprescriptible: el estado no se pierde por el transcurso del tiempo

PARENTESCO

El artículo 529 del Código Civil y comercial define parentesco como “el vínculo jurídico existente entre
personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la
afinidad”.
como bien se desprende de la letra del artículo se distinguen 4 fuentes de parentesco, 3 de las cuales son
provenientes de vínculos filiales artículo 558, la naturaleza, la adopción, las técnicas de reproducción
asistida, la 4ª fuente es el matrimonio que genera el parentesco por afinidad.

CLASES

1 POR NATURALEZA: Vincula a las personas que descienden unas de otras padres hijos nietos ETC. o de un
antepasado común hermanos, primos, tíos, sobrinos, ETC.

2-POR ADOPCION: En la adopción simple el vínculo entre adoptantes y adoptado, quién es integrado
como hijo biológico de aquel, pero no crea vínculo de parentesco con el resto de la familia de los
adoptantes; en cambio en la plena esta constituye una filiación que sustituye a la de origen, por lo cual el
adoptado queda emplazado con los mismos derechos que un hijo biológico, con vinculación con toda la
familia de los adoptantes.

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3-POR TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA: Artículo 560 A 562. el artículo 562 dispone que
el niño nacido de una mujer por dichas técnicas es también hijo del hombre o mujer que han prestado su
consentimiento previo.

4- PARENTESCO POR AFINIDAD: Es el vínculo que Liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del
otro cónyuge artículo 536, también llamado parentesco político.

Artículo 530:”la proximidad del parentesco se establece por líneas y grados.”


Artículo 531:”se llama:
1) Grado, al vinculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas;
2) Línea, a la serie no interrumpida de grados;
3) Tronco, al ascendiente del cual parten dos o mas líneas;
4) Rama, a la línea en relación a su origen.

Artículo 532:clases de líneas ”se llama línea recta a la que une a los ascendientes y descendientes; y línea
colateral a la que une a los descendientes de un tronco común.”

Artículo 533 computo de parentesco: “en la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la
colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama
entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común.”

Cuando hablamos de grado hablamos de generación, entre la madre y la hija hay una generación o sea las
separa una generación. La serie de generación que va de abajo para arriba o de arriba para abajo la
llamamos línea.
La línea recta une a la persona con sus ascendientes o sus descendientes (yo, mi mama y mi abuela o yo,
mi papa y mi abuela).
La línea colateral une a dos personas que tienen un antepasado en común (ese antepasado se llama
tronco). Tronco es el grado de donde parten dos líneas ( mi hermano y yo).

Artículo 534 hermanos unilaterales y bilaterales: “son hermanos bilaterales los que tienen los mismos
padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado,
difiriendo en el otro. Los hermanos tanto bilaterales como unilaterales no pueden contraer matrimonio.
Ambos se deben alimentos y tienen derecho sucesorio: articulo 2440:”en la concurrencia entre hermanos
bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de
aquellos. En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales.”

Artículo 535 parentesco por adopción: “en la adopción plena, el adoptado adquiere el mismo parentesco
que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. La adopción simple solo crea vínculo
de parentesco entre el adoptado y el adoptante.
En ambos casos el parentesco se crea con los límites determinados por este Código y la decisión judicial
que dispone la adopción.”
1) En la adopción simple el vínculo de parentesco se crea únicamente entre el adoptante y el adoptado,
el niño adoptado no tiene vinculo por ejemplo con sus abuelos (o sea con los padres del adoptante).
2) La adopción plena rompe todos los vínculos que tenia el niño con su familia biológica.

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Articulo 536 parentesco por afinidad: “el parentesco por afinidad es el que existe entre la persona
casada y los parientes de su cónyuge. Se computa por el número de grados en que el cónyuge se
encuentra respecto de esos parientes. El parentesco por afinidad no crea vinculo jurídico alguno entre los
parientes de uno de los cónyuges y los parientes del otro.”

Para que tenga efectos el parentesco debe ser contado P/E:


Entre padres e hijos ….. 1 grado de parentesco en línea recta
Entre abuelos y nietos…2 grados de parentesco en línea recta

Entre hermanos………….. es colateral en 2do grado … primero esta el padre, segundo el hermano.
Cuando es por afinidad:
Se coloca al cónyuge en lugar del otro y se cuenta como si fuera por naturaleza

El parentesco produce 3 tipos de efectos:

A-Civiles: genera impedimento para contraer matrimonio, derechos de los alimentos, derechos
sucesorios.
B-Penales: como agravante ( homicidio), atenuante ( robo o hurto) o incumplimiento en el tipo como no
cumplir deberes de asistencia fliar.
C-Procesales: como causal de excusación o recusación de los jueces

ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO


3 tipos:

A-Responsabilidad parental entre padres e hijos menores de edad


B-Del matrimonio
C-Entre parientes

El derecho de alimentos entre parientes tiene su fuente y es la solidaridad familiar, y de naturaleza


asistencial y tiende a la ayuda recíproca de los miembros de la familia de acuerdo a las necesidades y
posibilidades de cada uno de ellos.

Se deben obligados en 3 casos:


-En el parentesco por naturaleza en la línea recta sin grados, ósea padres e hijos, nietos y abuelos
-En línea colateral hermanos y medios hermanos, ósea en 2do grado
-Por afinidad solo los que están vinculados en 1er grado

PARIENTES OBLIGADOS

El artículo 537 establece que la obligación recíproca de alimentos se determina en el orden siguiente:
1 ascendientes y descendientes entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en
grado
2 los hermanos bilaterales y unilaterales.

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en este orden de ideas existe un orden prioritario para el reclamo de alimentos, ya que la acción
deberá dirigirse contra quienes se encuentren en el primer orden, y sólo a falta o imposibilidad de
ellos podrá demandarse al resto de los parientes.

El artículo 538 parientes por afinidad impone obligación alimentaria a los parientes afines que estén
vinculados en línea recta en primer grado; eso significa que los cónyuges deben alimentos a los
parientes consanguíneos en primer grado de la línea recta del otro, lo cual incluye al yerno o a la
nuera en relación con sus suegros o suegras, y los hijos de cualquiera de los cónyuges, si los hijos del
otro cónyuge fueran menores de edad regirá lo dispuesto para el progenitor afín en los artículos 672 a
676. en todos los casos la obligación es recíproca.

Art 539 Prohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a
reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, grávamen o embargo alguno.
No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.

EXTENCION

El artículo 541 contenido de la obligación alimentaria establece que la obligación alimentaria abarca
los siguientes rubros:
1 subsistencia
2 habitación
3 vestuario
4 asistencia médica

Dicha obligación se extiende a los gastos relativos a la educación si el alimentado es un menor de


edad. en este caso este rubro se extiende de pleno derecho a los 18 años, quedando subsistente los
demás hasta que CESEN las condiciones que dieron origen el reclamo alimentario.
Artículo 542 modo de cumplimiento :”la prestación se cumple mediante el pago de una renta en
dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica
motivos suficientes. Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva pero, según
las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por periodos mas cortos."

Artículo 544 alimentos provisorios:”desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez


puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también la expensas del pleito, si se
justifica la falta de medios.”

Articulo 545 prueba :”el pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios
económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa
que haya generado tal estado.”

Artículo 546 existencia de otros obligados :”incumbe al demandado la carga de probar que existe
otro pariente de grado mas próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser
desplazado o concurrir con el en la prestación. Si se reclama a varios obligados, el demandado puede
citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance.”

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Artículo 547 recursos :”el recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene
efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna
de devolver lo recibido si la sentencia es revocada.” La sentencia de primera instancia que deniegue
los alimentos será apelable en ambos efectos. Si los admite, el recurso se concederá sólo en efecto
devolutivo, o sea que no suspenderá la ejecución del fallo y el actor podrá exigir su cumplimiento al
demandado aunque éste hubiera apelado.

Articulo 548 retroactividad de la sentencia :”los alimentos se deben desde el día de la interposición
de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se
presente dentro desde los seis meses de la interpelación.” Ya antes de la sanción del Código Procesal
vigente que establece en su articulo 644 que la sentencia comienza a correr desde el día de la
interposición de la demanda, la jurisprudencia mayoritaria se había inclinado por la retroactividad a la
fecha de interposición de la demanda, considerada como el momento en que se expresa la necesidad
del accionante. Ahora bien, si se ha constituido en mora al alimentante con anterioridad a la
iniciación de la demanda, por medio fehaciente, ya sea telegrama o por carta documento o cualquier
otro medio con fecha cierta, los alimentos correrán desde la constitución en mora, siempre que la
demanda se interponga dentro de los seis meses de la interpelación. Ese plazo de caducidad rige sólo
a los efectos de retrotraer la cuota alimentaria a dicha fecha, vencido el cual, los alimentos correrán
desde el día de la interposición de la demanda

Articulo 549 repetición :”en caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los
haya prestado puede repetir de los otros obligados, en proporción a lo que a cada uno le
corresponde.”
Articulo 550 medidas cautelares: “puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el
pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en
sustitución otras garantías diferentes.”
Artículo 551 incumplimiento de órdenes judiciales: “es solidariamente responsable del pago de la
deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su
dependiente o a cualquier otro acreedor.” Se hace responsablemente solidario al empleador del
obligado.

Artículo 552 intereses: “las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto
devengan una tasa de interés equivalente a la mas alta que cobran los bancos a sus clientes, según las
reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias
del caso.”

Artículo 553 otras medidas para asegurar el cumplimiento: ”el juez puede imponer al responsable
del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la
eficacia de la sentencia.” Frente al incumplimiento del alimentante, la vía procesal de ejecución de la
sentencia es la prevista por el art. 648, CPCCN: intimación de pago, embargo y ejecución de los
bienes. Estas serian las medidas cautelares en general, pero se admiten otros medios procesales
compulsivos para obligar al alimentante al cumplimiento de la prestación debida.

Articulo 554 cese de la obligación alimentaria


a-Sí el alimentado incurre en alguna causa de indignidad
b-por la muerte del obligado o del alimentado
c-cuando desaparecen los presupuestos de la obligación

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la pretensión de cese. aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve
que prevé la ley local.

Para la fijación de la cuota alimentaria se debe tener en cuenta:

A las necesidades del alimentado


B la capacidad económica del alimentante.

DERECHO DE COMUNICACIÓN:
Art 555 Legitimado. Oposición. lo que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad,
con capacidad restringida, pues enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos
con sus ascendientes, descendientes, hermano bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en
primer grado. Sí se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los
interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la
ley local y establecer, en su caso el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las
circunstancias.

Artículo 556 otros beneficiarios :”las disposiciones del articulo 555 se aplican a favor de quienes
justifiquen un interés afectivo legitimo.” Es decir que la legitimación activa la tienen: 1) los
ascendientes y descendientes; 2) los hermanos bilaterales y unilaterales; 3) los parientes por afinidad
en primer grado; 4) y quienes justifiquen un interés afectivo legítimo.

Los legitimados pasivos son: 1) los progenitores, tutores o curadores; 2) o cualquier persona que
tenga a su cargo el cuidado de: Menores de edad, personas con capacidad restringida, o enfermas o
imposibilitadas sean estas menores o no.

Artículo 557 medidas para asegurar el cumplimiento: “el juez puede imponer al responsable del
incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenio
homologado medidas razonables para asegurar su eficacia.”

MATRIMONIO

Es la unión civil formal de dos personas, que aceptan someterse a un estatuto legal imperativo,
constitutivo de un estado civil.

Puede ser estudiado como:


El matrimonio como ACTO JURIDICO: (acto de celebración del matrimonio) en su celebración, forma,
prueba, la promesa de matrimonio
El matrimonio como INSTITUCION: (desde aquí se estudia los efectos personales y efectos
patrimoniales) a partir de los efectos que produce la celebración de la unión; régimen de alimentos
entre cónyuges, efectos personales, etc

Art 401 ESPONSALES: es la promesa de matrimonio, llamada anteriormente COMPROMISO.

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Este artículo menciona que no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa del matrimonio y
para reclamar los daños y Perjuicios causado por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas
del enriquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera.

Art 402 interpretación y aplicación de la norma: Ninguna norma puede ser interpretada y aplicada en
el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los
integrantes del matrimonio, y los efectos que se produce, se ha constituido por dos personas de
distinto o igual sexo.

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES Art 403: Son previsiones establecidas por la ley que afectan a las personas
para contraer matrimonio, que se encuentran predeterminada por el legislador

LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES: constituyen un obstáculo para la celebración de un matrimonio válido

Artículo 403: “son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio:


1) El parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo
2) El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo
3) La afinidad en línea recta en todos los grados
4) El matrimonio anterior, mientras subsista
5) Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los
cónyuges
6) Tener menos de 18 años
7) La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el
acto matrimonial.”

El artículo 404 falta de edad nupcial. Dispensa judicial: En el supuesto del inciso f) el artículo 403, el
menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años Puede contraer matrimonio previa dispensa
judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de
sus representantes legales, a falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes
legales.
La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzado por la persona, referidos
especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial, también debe
evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela sólo
puede ser otorgada sí, además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las
cuentas de la administración. sí De igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación qué
le corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 inciso D.

Artículo 405 falta de salud mental y dispensa judicial: el supuesto del inciso G del artículo 403, puede
contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo
interdisciplinario sobre la comprensión de la consecuencia jurídica del acto matrimonial y de la aptitud
para la vida de relación por parte de la persona afectada.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, también puede hacerlo con
su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente.

LOS IMPEDIMENTOS IMPIDENTES son 2:

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Por aquello que no se sancionan con la nulidad del matrimonio sino con otro tipo de sanciones. Por lo
tanto si se celebra matrimonio habiendo un impedimento impediente el mismo será válido.

A- Tutela: artículo 404, el tutor y sus descendientes no podrán contraer matrimonio con el menor que
aquel tenga bajo su tutela. sin embargo seccionalmente se permite el matrimonio una vez finalizada
la tutela y aprobadas las cuentas de la administración, si se cuenta con una dispensa judicial.
B- Impedimentos eugenésicos: son aquellos que prohíben que una persona célebre matrimonio por
poseer una enfermedad transmisible o hereditaria. En nuestro derecho positivo se han conocido dos
impedimentos eugenésicos: la lepra y por enfermedad venérea en periodo de contagio.

Matrimonio: formas de celebración, requisitos

Los elementos estructurales para que se produzca el matrimonio son 2:


 Consentimiento: Art 406 Es la manifestación de voluntad de los contrayentes de querer
celebrar el matrimonio. Este debe ser prestado personalmente y forma conjunta.
si falta la manifestación de voluntad el matrimonio es inexistente mientras que sin
consentimiento no es pleno, por haber sido prestado sujeto a plazo, cargo o condición, el
matrimonio existe y la condición se tendrá por no expresada en el artículo 408.
sin consentimiento no es libre, el matrimonio resulta afectado con nulidad relativa por vicios
del consentimiento artículo 425 inciso C , pero existe e incluso puede ser convalidado.
 Intervención de un oficial público: El consentimiento debe ser expresado personal
conjuntamente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrar el
matrimonio, Esto es ante el oficial público encargado del Registro Civil.

Si no se encuentran estos dos elementos estructurales el matrimonio es inexistente.

El artículo 406 establece que para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de
ambas contrayentes estresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para la
celebración, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. El acto que carece de
este requisito no produce efectos civiles.

La inexistencia puede ser:


- declarada de oficio
- no requiere intervención judicial.
- no produce efecto civil alguno.
-no prescribe, ni caduca, ni es susceptible de confirmación

Consentimiento matrimonial: formas de prestarlo

1- Falta de consentimiento: puede resultar tanto en el caso de que uno de los contrayentes lo hace
en el acto de celebración y No obstante se asiente en el acta su respuesta afirmativa, como
también en supuestos menos evidentes. tal sería el caso del consentimiento prestado por
apoderado, ya que aquel debe ser prestado en forma personal .

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2- Falta de expresión del consentimiento ante el oficial público competente : el matrimonio es
inexistente cuando por ejemplo el consentimiento se presta por escritura pública, en forma
privada ante testigos, o bien cuando sólo se celebra el matrimonio en forma religiosa.

El artículo 407 contempla la incompetencia de la autoridad que celebra el acto, en este caso la
existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta el nombramiento
legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera
procedido de buena fe, y aquellos ejercerán sus funciones públicamente.

Artículo 408 consentimiento puro y simple: el consentimiento matrimonial no puede someterse


a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello
afecte la validez del matrimonio.

Artículo 409 vicios del consentimiento son:


A-la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente
B-el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que gino sufrió
no habría consentido el matrimonio su hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado
razonablemente la Unión que contraía.
El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien
lo alega.

Para que el acto sea válido deberán concurrir los siguientes requisitos:
1) Que no haya impedimentos, prohibiciones para casarse.
2) Que no haya consentimiento viciado, ni por error ni por dolo ni por violencia .

Clasificación de los impedimentos:

1-Dirimentes:son aquellos cuya violación habilita al ejercicio de la acción de nulidad del


matrimonio, por lo cual se considera que es un obstáculo para la celebración de un matrimonio
válido. ( da lugar a la sanción de nulidad del matrimonio)
2-impediente : aquel que no dando lugar a la nulidad del matrimonio, se resuelve en una sanción
de otro tipo, o simplemente cumple una función preventiva, obligando al oficial publico advertido
de su presencia a no celebrar el matrimonio, ya que de celebrarse su inobservancia acarrearía
consecuencias civiles y eventualmente sanciones administrativas para el funcionario
interviniente, pero sin provocar la invalidez del matrimonio. ( impide la celebración del
matrimonio)
3- Absolutos: cuando una persona no puede celebrar matrimonio con nadie (porque no tiene la
suficiente).
4- Relativos: cuando una persona no puede celebrar matrimonio con otra determinada ( no puedo
casarme con mi hermana )
5- Perpetuos: sólo aquellos que no desaparecen por el transcurso del tiempo (nunca podré casarme
con mi madre).
6- Temporales: son aquellos que desaparecen por el transcurso del tiempo ( no puedo casarme
ahora porque no tengo edad suficiente)
7- Dispensables: pueden ser dejado sin efecto por una autorización ( los menores necesitan la
aprobación de sus padres para casarse, por lo tanto caerían el impedimento si no tuvieran la

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aprobación, pero la ley prevé que el juez excepcionalmente pueda dejar sin efecto tal
impedimento por la autorización y permitir el casamiento).( habiendo un impedimento puede
existir una autorización judicial para la celebración del matrimonio)
8- Indispensables: no pueden ser dejados sin efecto por la autorización.( no es posible dejar de lado
la autorización judicial).

Oposición de la celebración de matrimonio

Artículo 410 oposición a la celebración del matrimonio: “solo pueden alegarse como motivos de oposición los
impedimentos establecidos por la ley. La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos
impedimentos debe ser rechazada sin mas trámite”. El artículo se refiere a los impedimentos establecidos en el
artículo 403.

Articulo 411 legitimados para la oposición : “el derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por
razón de impedimentos compete:

1) Al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio

2) A los ascendientes, descendientes y hermano de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del
vinculo

3) Al Ministerio Publico, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos,
especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el articulo
siguiente”. Para poder oponerse a la celebración del matrimonio se debe acreditar la legitimación.

Articulo 412 denuncia de impedimentos: “cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los
impedimentos establecidos en el articulo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del
matrimonio por ante el Ministerio Publico, para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera
procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los artículos 413 y 414”. Una vez celebrado el
matrimonio solo se podrá pedir su nulidad. Es decir la denuncia la puede realizar cualquier persona con interés a
diferencia de la oposición que solo la pueden realizar los legitimados activos (que tengan interés y el vinculo que
establece el articulo 411); el que denuncia no es parte del proceso, el que hace la oposición si lo es; y por ultimo
la denuncia se hace ante el Ministerio Publico y es este quien la lleva adelante, en cambio, la oposición se hace
ante el oficial publico y solo la pueden realizar los legitimados activos.

El articulo 413 las formas y los requisitos de la oposición: “la oposición se presenta al oficial publico del Registro
que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de: 1) Nombre y apellido, edad, estado
de familia, profesión y domicilio del oponente; 2) Vinculo que une al oponente con alguno de los futuros
contrayentes; 3) Impedimento en que se funda la oposición; 4) Documentación que prueba la existencia del
impedimento y sus referencias, si las tiene. Si no la tiene, el lugar donde esta, y cualquier otra información útil.

Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial publico debe levantar acta circunstanciada, que firma
con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquel no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito,
se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.”. En el acta circunstanciada el oficial publico
transcribe lo que el legitimado le comunica, es decir la causa por la cual no puede contraer matrimonio. Debe
verificar la aptitud de la persona para oponer la oposición.

El artículo 414 procedimiento para la oposición: deducida la oposición el oficial público la hace conocer a los
contrayentes; desde aquí existen dos posibilidades:

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1) Que alguno de ellos o ambos admitan la existencia del impedimento legal, entonces el oficial público lo hará
constar en acta y no celebrara el matrimonio.

2) O que los contrayentes no lo reconozcan. Deben expresarlo ante el oficial publico dentro de los tres días
siguientes al de la notificación; este levanta un acta remite al juez competente copia autorizada de todo lo
actuado con los documentos presentados y suspende la celebración del matrimonio. El juez competente debe
sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que prevea la ley local, recibida la oposición, da
vista por tres días al Ministerio Publico. Resulta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público.

Artículo 415 cumplimiento de la sentencia; expresa que una vez recibido el testimonio de la sentencia firme si se
desestima la oposición, el oficial publico procede a celebrar el matrimonio. Si la sentencia declara la existencia del
impedimento, el matrimonio no puede celebrarse. En ambos casos, el oficial publico debe anotar la parte
dispositiva de la sentencia al margen del acta respectiva

Celebración del matrimonio .

Forma ordinaria: articulo 416: “quien pretende contraer matrimonio debe presentar ante el oficial publico
encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al domicilio de cualquiera de
ellos, una solicitud que debe contener:

1) Nombres y apellidos, y numero del documento de identidad, si lo tienen;

2) Edad

3) Nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento

4) Profesión

5) Nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de identidad si los conocen,
profesión y domicilio

6) Declaración de si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y el apellido del
anterior cónyuge, lugar de la celebración del matrimonio y causa de disolución, acompañando certificado de
defunción o copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el
matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso.

Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial publico debe levantar acta que contenga las
mismas enunciaciones”. Es decir que antes de contraer matrimonio se debe presentar esta solicitud. El oficial
publico con esa documentación verifica la capacidad de la persona para contraer matrimonio y si esto se cumple
se firma el acta.

Pero ¿qué sucede si alguien se opone a que dicho acto jurídico se lleve a cabo o no queda probada en la
documentación que se adjunta la aptitud nupcial?

Artículo 417 suspensión de la celebración: “si de las diligencias previas no resulta probada la habilidad de los
contrayentes, o se deduce oposición, el oficial publico debe suspender la celebración del matrimonio hasta que se
prueba la habilidad o se rechace la oposición, haciéndolo contar en acta, de la que debe dar copia certificada a los
interesados, si la piden”.

Articulo 418 celebración del matrimonio: “el matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparecencia
de los futuros cónyuges, por ante el oficial publico encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las

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Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Si se celebra en la oficina que corresponde a ese
oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de
testigos se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de la celebración del
matrimonio el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de
que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en
nombre de la ley. La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe
expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca”. Cabe agregar que se deben verificar
los datos de los testigos, la identidad de las personas presentes y su idoneidad.

Además el consentimiento dado debe ser libre, pleno y no viciado siendo este dado uno después del otro por los
contrayentes y no al unísono.

Artículo 419 idioma: si 1 o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, deben ser asistidos por un traductor
público matriculado, y si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la
inscripción.

Art 420 acta de matrimonio y copia:

Modalidad extraordinaria de celebración:

Art 421 Matrimonio en articulo de muerte: “el oficial publico puede celebrar matrimonio con prescindencia de
todas o alguna de las formalidades previstas en la Sección 1º, cuando se justifica que alguno de los contrayentes
se encuentra en peligro de muerte, con el certificado de un medico y, donde no lo hay, con la declaración de dos
personas. En caso de no poder hallarse al oficial publico encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas, el matrimonio en articulo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, quien
debe levantar acta de celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en el articulo 420 con
excepción del inc. f) y remitirla al oficial publico para que la protocolice”.

En este caso alguno de los cónyuges debe encontrarse suficientemente enfermo, pudiendo así omitir los
recaudos.

Articulo 422 matrimonio a distancia: “el matrimonio a distancia es quien en el cual el contrayente ausente
expresa su consentimiento personalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para
celebrar matrimonios, según lo previsto en este Código en las normas de derecho internacional privado”.

Prueba del matrimonio

Artículo 423 regla general- Excepciones- posesión de estado: dice en su primera parte:”el matrimonio se prueba
con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas”. Prueba subsidiaria del matrimonio: Sigue diciendo el
articulo 423:”Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por
otros medios, justificando esa imposibilidad.

La posesión de estado, por si sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar
los efectos civiles del matrimonio”. Entonces cuando existe imposibilidad de presentar los documentos referidos
en la primera parte del articulo la celebración del matrimonio podrá probarse por otros medios, pero la posesión
de estado por si sola no es prueba suficiente; si lo será si además se le suma un acta deficiente por faltar las
formalidades. Debe justificarse la imposibilidad de presentar esos documentos

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Inexistencia

Para celebrar matrimonio necesario cumplir con determinados requisitos ( expresar el consentimiento, ausencia
de impedimentos, etc ) cuándo se celebra el matrimonio faltando estos requisitos la sanción puede ser; la
inexistencia de matrimonio, nulidad del matrimonio u otro tipo de sanción.
Caso de inexistencia de matrimonio:

1- cuando falta el consentimiento de uno o ambos contrayentes.


2- cuando el consentimiento no se expresa ante la autoridad competente

Nulidad del matrimonio

Causales de nulidad absoluta art 424:

1- Parentesco
a- Línea recta en todos los grados
b- Hermanos bilaterales y unilaterales
c- Afinidad en línea recta
2- Ligamen
a- Matrimonio anterior mientras subsista
3- Crimen
a- Condenado como autor, instigador o cómplice del homicidio doloso de uno de los cónyuges.

Legitimados:

a- cualquiera de los cónyuges tiene la capacidad para pedir la nulidad, no corre el principio que nadie puede
alegar su propia torpeza
b- los que pudieron ponerse opuesto a la celebración del matrimonio.

Caducidad: no esta previsto, por lo cual no son confirmables.

Causales de nulidad relativa art 425:

1- falta de edad legal

legitimados:

a- el niño o adolescente
b- quien en su representación se hubiera opuesto a la celebración del matrimonio.
c- Deber de oir al adolescente
d- Si la demanda es rechazada, el matrimonio continua
e- Caducidad ( si alcanza la mayoría de edad, ya no podrá pedirse la nulidad)

2- Falta permanente o transitoria de la salud mental

Legitimación:

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a- A cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento
b- A otros parientes del que padece el impedimento y que se podría haber opuesto.

Caducidad: si alcanza la mayoría de edad, ya no podrá pedir la nulidad

a- Para el conyuge que padecio el impedimento si continua la cohabitación luego de haber recuperado la
salud.
b- Para el sano, luego de haber conocido el impedimento.

3- Vicios del consentimiento:

Los actos voluntarios deben ser otorgado con discernimiento, intención y libertad artículo 260, y los hechos
producidos sin alguno de estos elementos, cuando configuren error De hecho esencial, todo lo esencial o
violencia causa la nulidad del acto y no producen por sí obligación algunos artículos 265, 272 y 276.

Son la violencia- el error- el dolo

1-Violencia: el consentimiento del contrayente está viciado si éste hubiera otorgado bajo violencia. la
violencia puede ser física o moral ( firmó el acta bajo amenaza.

2-Error: Si el consentimiento del contrayente estará viciado si éste hubiera otorgado teniendo en cuenta un
consentimiento inexacto no provocado por otra persona ( si hubiera sido provocado por otra persona
estaríamos ante un supuesto de dolo). el error puede ser en la persona del otro contrayente o en las
cualidades personales del otro contrayente. ( características personales q no eran las que pensé al momento
de casarme).

4- Dolo: es el conjunto de maniobras engañosas empleada por una de las partes( o un 3º) para viciar la
voluntad de la otra en la celebración del matrimonio. el consentimiento puede ser viciado tanto por
acción dolosa, como por omisión dolosa. el dolo debe ser grave, determinante y no recíproco.

Legitimados:

-cónyuge que ha sufrido el vicio

Caducidad:

- Si continua la cohabitación por más de 30 días después de haberse conocido el vicio.

Prescripción:

Puede ser intentada dentro del año de contado del cese de la cohabitación.

artículo 426 nulidad matrimonial y terceros: ”la nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no
perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges.” La privación
retroactiva de los efectos del matrimonio anulado sufre varias excepciones. En primer lugar, no se alteran los
efectos que el matrimonio habría producido con respecto a terceros de buena fe. Quedan así protegidos los
derechos de quienes hubiesen contratado con los contrayentes creyéndolos válidamente casados, cuando la
eficacia de esos derechos dependiese de la existencia del matrimonio. Ya que la buena o mala fe de los cónyuges
tiene que ver con los efectos entre estos, pero no con terceros, de esta manera se los protege estableciendo que

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estos, sin importar si son de buena o mala fe, van a responder de manera solidaria frente a las deudas contraídas
con terceros; es decir que la sentencia de nulidad del matrimonio es inoponible frente a terceros.

Matrimonio putativo: es aquel matrimonio celebrado con algún impedimento o vicio que acarrea la nulidad pero
que ambos o al menos uno de los cónyuges lo hicieron de buena fe, es decir, creyendo que el vinculo era válido.
En tales supuestos, la doctrina del matrimonio putativo constituye una excepción al principio general en cuanto a
los efectos de la nulidad. Esta no se proyecta hacia el pasado, sino solo hacia el futuro, sin perjuicio del efecto
declarativo general de la sentencia.

Articulo 427 buena fe en la celebración de matrimonio: “la buena fe consiste en la ignorancia o error de hecho
excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa
la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero.”

Articulo 428 efectos de buena fe de ambos cónyuges :”si el matrimonio anulado ha sido contraído de buena fe
por ambos cónyuges produce todos los efectos del matrimonio valido hasta el día en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio. Si la nulidad produce un
desequilibrio económico de uno de ellos en relación con la posición del otro, se aplican los artículos 441 y 442; el
plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad”. En ese caso la sentencia de nulidad: 1) Pone fin
al deber alimentario; 2) Habilita a acudir al sistema de prestación compensatoria; 3) Solo excepcionalmente, y con
autorización judicial, pueden continuar usando el apellido del otro cónyuge (articulo 67); 4) Subsiste la
emancipación que deriva de la celebración del matrimonio de una persona menor de 18 años (articulo 27); 5)
Cesa la vocación hereditaria (articulo 2347); 6) Se disuelve el régimen convencional o legal supletorio (articulo
477); 7) Opera la presunción de filiación (articulo 566); 8) La nulidad no afecta el vínculo con los hijos.

Articulo 429 efecto de la buena fe de uno de los cónyuges :”si solo uno de los cónyuges es de buena fe, el
matrimonio produce todos los efectos del matrimonio valido, pero solo respecto al cónyuge de buena fe y hasta
el día de la sentencia que declare la nulidad. La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a: 1) Solicitar
compensaciones económicas, en la extensión mencionada en los artículos 441 y 442; el plazo se computa a partir
de la sentencia que declara la nulidad; 2) Revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe; 3) Demandar
por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros que hayan provocado el error,
incurrido en dolo, o ejercido violencia.

Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de comunidad, el de buena fe puede optar: 1) Por
considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación de bienes; 2) Por liquidar los bienes
mediante la aplicación de las normas del régimen de la comunidad; 3) Por exigir la demostración de los aportes
de cada cónyuge a efectos de dividir los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no
constituida regularmente.”

Articulo 430 efecto de mala fe de ambos cónyuges: :”el matrimonio anulado contraído de mala fe por ambos
cónyuges no produce efecto alguno. Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los
derechos de terceros.

Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como si fuese una sociedad no
constituida regularmente.

UNIDAD 2

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Unidad II Efectos personales del matrimonio. Alimentos entre cónyuges. Divorcio. Efectos. Régimen procesal.

Clase 3 – .- Matrimonio: Inexistencia. Nulidad. Impedimentos.

Efectos personales del matrimonio

El matrimonio genera efectos personales y efectos patrimoniales para sus integrantes. tanto los efectos
personales como los efectos patrimoniales siempre han estado presentes en el derecho argentino.

Los derechos y deberes de los cónyuges

Artículo 431 asistencia: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la
cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. deben prestarse asistencia mutua.

Artículo 432 alimentos: los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común la separación De
hecho. con posterioridad adiós, la prestación alimentaria sólo en los supuestos previstos en este código o por
Convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto
sean compatibles.

Artículo 433 pautas para la fijación del alimentos: durante la vida en común y la separación De hecho, para la
cuantificación de los alimentos se interese en consideración, entre otras cosas las siguientes pautas:

A. trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza educación de los hijos y sus edades
B. la edad y el estado de salud de ambos cónyuges
C. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos
D. la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge
E. la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar
F. el carácter ganancial, propio o de un tercero el inmueble sede de esa vivienda. en caso de ser arrendada,
si el alquile es abonado por 1 de los cónyuges u otra persona
G. si los conyuges conviven, el tiempo de la Unión matrimonial
H. si los cónyuges están separados De hecho, el tiempo de la Unión matrimonial y de la separación
I. situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación De hecho.

El derecho alimentario cesa sí desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una Unión
convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad.

qué pasa con los alimentos luego del divorcio? en determinados supuestos, la prestación alimentaria continúa
después del divorcio

Artículo 434 alimentos posteriores al divorcio: las prestaciones alimentarias pueden ser prestadas aun después
del divorcio

-antes enfermedad grave: a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impida
auto sustentarse. si el alimentante fallece esta obligación se transmite a sus herederos.

-falta de recursos: a favor de quién no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurarse
los. para decir la viabilidad y la cuantificación de los alimentos, el juez tendrá en cuenta: la edad y el estado de
salud de ambos cónyuges, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita

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alimentos, y a la atribución de la vivienda familiar. dicha obligación no podrá tener una duración superior al
número de años que duró el matrimonio por ejemplo si se casan en septiembre 2015 y se divorcian en
septiembre 2017 como máximo la prestación alimentaria se extenderá hasta septiembre del 2019 .

Causas de disolución del matrimonio

Articulo 435: “el matrimonio se disuelve por:

1) Muerte de uno de los cónyuges;

2) Sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;

3) Divorcio declarado judicialmente.

DIVORCIO

El divorcio en la Argentina siempre fue denominado de tipo causales Pero el Código Civil comercial
cambia el enfoque en la materia, eliminando el régimen de causalidad con o sin atribución de
culpabilidad sustituyéndolo por un sistema incausado donde no se ventilan ante los tribunales los
hechos que motivan la ruptura. se pone especial acento en las consecuencias del divorcio y no en sus
causas.
El único requisito indispensable para la tramitación de la causa será la presentación de un convenio
regulador, aunque la falta de acuerdo sobre este no impide al juez decretar el divorcio artículo 437 y
438.

En el código de Velez se llevó a cabo una conducta sanción, donde había que comprobar una
conducta culpable en el otro y a los efectos de esa conducta el juez determinaba el divorcio.

En síntesis, el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes, y


cuando la voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, se faculta a cualquiera de los integrantes
de la pareja a disolver su vínculo matrimonial. Por último, es importante señalar que la declaración
del divorcio debe ser judicial (art. 435, inc. c., CCyCN), dejando de lado la posibilidad de tramitarlo en
sede administrativa, y que es nula toda renuncia a la posibilidad de solicitarlo (art. 436, CCyCN).

Diferencia en el código de Vélez y el CCYC

1 SE ELIMINA LA SEPARACION PERSONAL: separa de cuerpo pero no extinguía el vínculo.


2 SE ELIMINAN LAS CAUSALES DE DIVORCIO
3 SE MANTIENE LA DECLARACIOON JUDICIAL DEL DIVORCIO
4 SE ELIMINAN LOS PLAZOS DE ESPERA QUE EXISTIAN: por lo tanto uno se puede casar hoy y
divorciarse en el día de mañana.

Proceso de divorcio

Artículo 436 nulidad de la renuncia:”es nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad
de pedir el divorcio; el pacto o cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito.”
En nuestro ordenamiento jurídico, el vínculo matrimonial se disuelve y no es posible renunciar a pedir

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el divorcio. En el caso en que se hubiese realizado un pacto o convenio en ese sentido, el mismo se
tiene por no escrito.
Artículo 437 divorcio legitimación: “el divorcio se decretara judicialmente a petición de ambos o de
uno solo de los cónyuges.”

Proceso de divorcio
El código regula 2 peticiones de divorcio:
1- Es una petición y no una demanda, porque no hay que probar nada, solo pedirlo al juez.
2- Puede ser peticionada unilateral o bilateral

Art 438 requisitos y procedimiento del divorcio- Si es unilateral, el que lo solicita tiene derecho a hacerlo pero
debe presentar un convenio regulador que determine régimen de alimentos, responsabilidad parental,
comunicación con los hijos, división patrimonial, etc. Y además acompañar la documentación que acredite a esa
petición.

Este convenio debe dar vista la otra parte para notificar su acuerdo o no y tiene la facultad de ( presentarse y
hallanarse a la propuesta) en este caso al juez le corresponde dictaminar el divorcio y homologar la propuesta
reguladora.

. presentar una nueva propuesta dando traslado a la otra parte y solicitar una audiencia.

. si se presenta y no presenta propuesta, el juez debe decretar el divorcio y llamar a una audiencia.

. Puede no presentarse, entonces el juez declara el divorcio y le pide a la otra parte que actúe por la via
correspondiente en lo que respecta a alimentos, patrimonio y demás peticiones.

Si es bilateral, tiene 2 opciones:

. que ambas partes presenten un acuerdo que resuelva las cuestiones establecidas en el art 439.

.o que cada una de las partes se presenten con su acuerdo que resuelvan los conflictos, en caso que no esten de
acuerdo, el juez debe solicitar una audiencia para resolver los desacuerdos, en caso de no resolver los
desacuerdos, cada parte deberá recurrir por la via que corresponda.

El desacuerdo del convenio no impide la declaración del divorcio.

El art. 437 legitimación: determina que ambos cónyuges pueden solicitar el divorcio en forma conjunta o
cualquiera de ellos puede realizarlo unilateralmente. En caso de presentarse conjuntamente no existe óbice para
que lo realicen con una única representación letrada, ya que se tratará de un proceso voluntario.

Art 438 requisitos y procedimiento del divorcio: La petición debe estar acompañada de un convenio regulador,
que sólo en caso de petición conjunta será un convenio propiamente dicho. En caso de presentarse uno solo de
los cónyuges, deberá acompañar un proyecto de convenio, y, corrido el traslado pertinente, el otro podrá
presentar el suyo propio. En este último caso los esposos deberán explicar las razones en las que fundan su
propuesta y arrimar los elementos de prueba necesarios, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá pedir se
agreguen otras pruebas que considere necesarias para pronunciarse sobre la validez del acuerdo. En ningún caso
la falta de acuerdo sobre aspectos relativos al convenio regulador impedirá el dictado de la sentencia de divorcio,
debiendo resolverse esos conƚictos mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local

Audiencia

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El art. 438, tercer párrafo, CCyCN, establece que el juez debe convocar a las partes a una audiencia en caso de
falta de acuerdo sobre el convenio regulador o alguno de sus aspectos. En caso de convenio suscripto donde se
hayan acordado todas las cuestiones, el juez dictará el divorcio sin más trámite sin necesidad de audiencia.

Homologación

El juez debe homologar el convenio regulador, dicha potestad le permite evaluar su contenido, y eventualmente
objetarlo cuando advierta que perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar.
En el régimen anterior se había discutido mucho acerca de la facultad de los jueces de objetar los acuerdos, se
decía que ellos tenían tal potestad exclusivamente en cuestiones relativas a los hijos o vinculadas con el hogar
familiar, y no en lo relativo a acuerdos patrimoniales. Sin perjuicio de lo expuesto estas objeciones rara vez
suceden en la práctica de nuestros Tribunales.

Competencia

El art. 717 del CCyCN establece la competencia del juez del último domicilio conyugal o el del demandado, a
elección del actor, para entender en el proceso de divorcio y en sus conexos. Si la presentación fuere conjunta
será competente el juez del domicilio de cualquiera de esposos esto es una novedad del nuevo ordenamiento.

EFECTOS DEL DIVORCIO

Convenio regulador

El convenio regulador es un negocio jurídico familiar de carácter mixto por intervenir los particulares y la
autoridad judicial que tiene por finalidad regular los efectos de las situaciones de crisis de matrimonio; por ello es
la primera fuente de regulación entre los cónyuges, por delante de la decisión judicial, que sólo opera en defecto
de acuerdo de éstos. El art. 438 establece la obligación de acompañar a la demanda conjunta de divorcio, un
convenio regulador, en caso de ser solicitado unilateralmente, debe acompañarse una propuesta de convenio y
correrse traslado a la otra parte, quien podrá, a su turno, presentar una propuesta alternativa.

A su turno el art. 439 regula el contenido del convenio, éste debe contener:

a) Atribución de la vivienda.

b) Distribución de bienes, ello en principio y cuando los cónyuges estén bajo el régimen de comunidad (arts. 463
y ss., CCyCN), y no hayan decidido acordar la partición en forma privada (arts. 500 y 2369, CCyCN). También
cuando en el régimen de separación de bienes tienen bienes en condominio que quieren disolver.

c) La compensación económica, siempre y cuando ella fuere acordada, a falta de acuerdo el juez deberá fijar su
procedencia a petición de parte.

d) El ejercicio de la responsabilidad parental, a ese efecto 641, inc. b), establece que en caso de cese de la
convivencia éste deberá seguir siendo compartido, salvo acuerdo o decisión judicial que, en interés del hijo,
determiné el ejercicio exclusivo o distintas modalidades.

El convenio regulador debe contener las stes cuestiones:

1- Distribución de vivienda
2- Atribución de los bienes
3- Compensación económica
4- Ejercicio de la responsabilidad parental

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5- Prestación alimentaria hacia los hijos
6- El juez puede exigir ante de homologar garantías para su cumplimiento

Articulo 440 Eficacia y modificación del convenio regulador: Y juez puede exigir que el obligado otorgue
garantías reales con personales como requisito para la aprobación del convenio.

el convenio homologado o en la decisión judicial puede ser revisados si la situación se ha modificado


sustancialmente.

Artículo 441 compensación económica: ”el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que
signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura,
tiene derecho a una compensación.

Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por un tiempo determinado o, excepcionalmente, por
plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro
modo que acuerden las partes o decida el juez.” La compensación económica no se relaciona con la culpa o
inocencia en el divorcio. Tres son las condiciones fácticas que justifican su procedencia: a. que se produzca un
desequilibrio manifiesto de un cónyuge respecto al otro; b. que tal desequilibrio implique un empeoramiento en
la situación del cónyuge que reclama; y c. que tenga por causa adecuada el matrimonio y su ruptura, a través del
divorcio.

Art 442 fijación judicial de la compensación económica-caducidad: A falta de acuerdo entre los cónyuges en el
convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica en base a
determinadas circunstancias:

1) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial;

2) La dedicación que cada cónyuge brindó y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que
debe prestar con posterioridad al divorcio;

3) La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos

4) La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conyugue que solicita la compensación
económica

5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge

6) La atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble
arrendado. En este último caso quien abona el canon locativo. La acción para reclamar la compensación
económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.”

Duración de la prestación alimentaria post divorcio

a) Mientras el alimentado no contraiga matrimonio o viva en unión convivencial


b) Si no se producen causales de indignidad.
c) Mientras persistan las causales que le dieron origen.

Artículo 443 Atribución de la vivienda:”uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea
inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración
y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras

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1) La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos;

2) La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios
medio

3) El estado de salud y la edad de los cónyuges

4) Los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.”

Artículo 444 efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar:” a petición de parte interesada, el juez
puede establecer: una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la
vivienda; que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial o propio
en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado.

La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Si se trata de un inmueble
alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato,
manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato.”

Artículo 445 cese :” el derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa:

1) Por cumplimiento del plazo fijado por el juez;

2) Por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación;

3) Por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria.”

Unidad III Efectos patrimoniales del matrimonio. Diferentes regímenes, contratos entre cónyuges,
Convenciones matrimoniales. Régimen primario. Deber de contribución, asentimiento conyugal,
protección de la vivienda familiar. Deudas de los cónyuges. Régimen de comunidad. Régimen de
separación. Uniones convivenciales
Clase 4.–.- Efectos patrimoniales del matrimonio: Convenciones matrimoniales. Régimen primario.
Lineamientos sobre los diferentes regímenes patrimoniales. Contratos entre esposos.

Clasificación de los regímenes matrimoniales:

Regímenes imperativos: cuando celebran matrimonio es un régimen que no pueden modificar. Se daban hasta
antes de la reforma del CCYC en 2015.

Regimenes convencionales: elecciones de los cónyuges para definir q régimen del matrimonio quieren. A veces
son optativas o en otros casos son supletorias, en nuestro caso es la de bienes de la comunidad de gananciales.

- Mutables: como es el del régimen argentino, se puede cambiar.


- Inmutables: cuando se elige un régimen no se puede cambiar

Otra forma de clasificar es:

De acuerdo a la propiedad de los bienes:

- Regimen de absorción: En este tipo de régimen, con la celebración del matrimonio, todo el
patrimonio de la mujer pasa a incorporarse al del marido, siendo éste el único propietario y

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administrador. El marido dispone libremente de la totalidad de los bienes, y es el único responsable
de las deudas y las cargas de la familia. Disuelto el matrimonio, la mujer solamente podría tener
derechos como heredera a una parte de los bienes, no derechos de socia.

- Régimen de unión y separación de bienes: atenuaciones del régimen de absorción.

Ambos regímenes se daban en la edad media.

- Régimen de separación de bienes

Convenciones matrimoniales

ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer
convenciones (son 4) que tengan únicamente los objetos siguientes:

a. la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio (inventario)
b. la enunciación de las deudas ( deudas q cada uno tiene al momento del matrimonio)
c. las donaciones que se hagan entre ellos; (sujetas a que se celebre el matrimonio)
d. la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este Código. (opción del
régimen)

Convenciones matrimoniales: contrato que celebran los cónyuges o los futuros contrayentes, con el fin
de regular cuestiones inherentes a sus relaciones económicas, conforme las disposiciones del derecho
positivo vigente. En virtud de ello, reconocen diversos objetos.
El CCyC mantiene, como objeto de las convenciones matrimoniales, la posibilidad de designar los bienes
que cada uno de los cónyuges aporta al matrimonio, incluyendo la posibilidad de consignar también su
avalúo. Tal individualización recaerá sobre bienes no registrables.
El objeto de la convención, en este caso, no es otro que preconstituir prueba sobre la propiedad
personal respecto de aquellos.
Se conserva también, como lo previera el régimen derogado, la posibilidad de que los futuros esposos se
efectúen donaciones condicionadas a la celebración del matrimonio válido. Se introduce como objeto de
las convenciones la posibilidad de que los futuros consortes enuncien las deudas que cada uno lleva al
matrimonio para, con ello, evitar que aquellas puedan ser reputadas como obligaciones que pesan sobre
ambos consortes.

ARTÍCULO 447.- Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier
otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. (Numerus clausus)
No podrán acordarse cuestiones relativas al modo de partir los bienes que integran la comunidad, ni
asignar bienes de uso preferente y/o establecer régimen de responsabilidad diverso al regulado,
compensaciones económicas, etc.
Con posterioridad a celebradas las nupcias, las convenciones entre los esposos solo podrán tener por
objeto la modificación del régimen. Fuera de este contorno legalmente establecido, los cónyuges no
pueden realizar ninguna disposición relativa a los bienes. Si lo hicieren, la ley establece que ellas serán de
ningún valor.
ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de
la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el

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matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado
también por escritura pública. Para que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de
terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.

ARTÍCULO 449.- Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen


patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada
después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura
pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse
marginalmente en el acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran
perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar
desde que lo conocieron.
ARTÍCULO 450.- Personas menores de edad. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente
para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el
artículo 446 inciso d). (las personas menores de edad no pueden optar por el régimen de separación de
bienes. Deben someterse al régimen de comunidad) Las personas menores de edad, pese a haber
alcanzado la emancipación por la celebración del matrimonio, se encuentran inhabilitadas para hacer
donaciones por convención matrimonial y para optar por el régimen de separación de bienes.

Donaciones por razón del matrimonio

ARTÍCULO 451.- Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen
por las disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra. Se
establecen dos requisitos para su validez: que se instrumenten mediante convención matrimonial (y,
como consecuencia de ello, mediante escritura pública) y que se celebre matrimonio válido, y se
determina que, a tales actos, serán aplicables las reglas propias del contrato de donación.
Las donaciones efectuadas mediante convención matrimonial solo tendrán efecto si aquel se celebra, por
tratarse de una donación sujeta a condición resolutoria; caso contrario, podrá solicitarse la restitución de
los bienes o erogaciones realizadas

ARTÍCULO 452.- Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos,
o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de
que se celebre matrimonio válido. El CCyC establece para el caso de las donaciones efectuadas en razón
del matrimonio una condición resolutoria: su celebración válida, sin distinguir quién fuere el donante, de
modo que si el matrimonio no se celebra, las donaciones deben ser restituidas.
En cambio, si el matrimonio se celebra pero luego se declara su nulidad, variarán las soluciones
dependiendo de la buena o mala fe de los cónyuges. Si ambos cónyuges son de buena fe, el matrimonio
producirá todos los efectos de un matrimonio válido hasta el día en que se declare su nulidad, de modo
que las donaciones no deberán ser restituidas.
En el caso de que ambos cónyuges fueren de mala fe, el matrimonio no produce efecto alguno, como
consecuencia de ello las donaciones quedan sin efecto, y sus objetos deben restituirse. Si solo uno de los
consortes tuvo buena fe, podrá revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe, consolidándose
las donaciones efectuadas por terceros al cónyuge de buena fe.

ARTÍCULO 453.- Oferta de donación. La oferta de donación hecha por terceros a uno de los novios, o a
ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde
que el matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada. De otra parte, el CCyC incorpora un término
legal para el sostenimiento de la oferta: que el matrimonio no se efectivice dentro del año de realizada

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aquella. Vencido tal plazo sin que las nupcias se hubiesen celebrado, la promesa queda revocada
automáticamente. Asimismo, el CCyC incorpora, expresamente, la posibilidad de revocar la oferta de la
donación.

Disposiciones comunes a todos los regímenes

ARTÍCULO 454.- Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta Sección se aplican, cualquiera sea
el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen
específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto
disposición expresa en contrario
Se plasma el principio de solidaridad familiar a través del establecimiento de un conjunto de normas
obligatorias, indisponibles para los cónyuges y aplicables con independencia del régimen que regula las
relaciones económicas de los consortes, sea que estén sometidos al régimen de comunidad o al régimen
de separación de bienes.

El CCyC establece un límite claro a través de las disposiciones contenidas en esta Sección, también
denominado ”régimen primario”, expresado a través de un catálogo de derechos y prohibiciones que
representan un núcleo duro indisponible para los cónyuges, y que están dirigidos a la protección y plena
realización de los derechos humanos de los integrantes del grupo familiar e, incluso, de terceros ajenos a
él. Tales normas son aplicables a cualquiera de los regímenes reconocidos por el derecho argentino.

Régimen primario

Régimen patrimonial primario” “régimen primario imperativo” o “régimen primario” constituido por el conjunto
de normas, referidas a la economía del matrimonio que se aplican de forma imperativa a todo régimen
matrimonial, de origen convencional o legal y que tienen por objeto tanto asegurar un sistema solidario que
obligue a ambos cónyuges a satisfacer las necesidades del hogar y asegure a los acreedores que esas deudas
serán solventadas con el patrimonio de los dos esposos, como proteger la vivienda familiar y los bienes que la
componen.

1-contribuciones de los cónyuges

2- protección de la vivienda familiar: hace referencia a dos aspectos ( se necesita el asentimiento del otro, si los
bienes son propios pero si allí esta asentada la vivienda familiar y la inejecutabilidad de la vivienda, salvo por
deudas que hayan contraído ambos cónyuges o 1 con el asentimiento del otro)

3-responsabilidad solidaria

CARACTERES:

— Imperativas: no pueden ser derogadas ni modificadas por los cónyuges.

— Permanentes: su vigencia se extiende a todo el tiempo de duración del régimen, cualquiera sea éste.

— De orden público. Han sido incorporadas en interés público basado en la solidaridad familiar.

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CONTENIDO DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL PRIMARIO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El régimen patrimonial primario se ocupa fundamentalmente de:

a. Determinar como deben contribuir los cónyuges a solventar lar necesidades del hogar.

b. Establecer los caracteres de responsabilidad de los cónyuges frente a los acreedores.

c. Fijar normas de protección de la vivienda familiar y de los bienes que la componen.

d. Disponer la necesidad del asentimiento para los actos relativos a la disposición de la vivienda en común y de
los bienes que la componen.

e. Prever la forma en que se suplirá la falta de asentimiento conyugal, por ausencia impedimento o negativa
injustificada.

f. Determinar la ineficacia de los actos realizados sin el asentimiento conyugal.

g. Otorgar medidas precautorias para impedir que se defraude el régimen

ARTÍCULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y
el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos
menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo
haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas

ARTÍCULO 456.- Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro,
disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos
fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los
muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la
extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de
la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos
con el asentimiento del otro.

ARTÍCULO 457.- Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge
para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.

Quien presta el asentimiento no resulta parte del negocio jurídico concluido por su consorte. En consecuencia, el
cónyuge que da su asentimiento solo brinda su conformidad para la realización del acto, por tanto no puede ser
demandado por su inejecución, ni debe responder por las garantías que del acto se desprenden.

Se trata de una limitación a la capacidad de disponer del cónyuge titular del bien que reconoce como
fundamento la tutela de ciertos bienes considerados esenciales para la existencia del grupo familiar.

El CCyC requiere que el asentimiento verse sobre el acto jurídico en particular y sus elementos constitutivos
(precio, plazo y/o forma de pago, garantías, etc.), por lo que el cónyuge asintiente deberá ser informado sobre las
particularidades del negocio que se pretende concluir.

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ARTÍCULO 458.- Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto
que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido
de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con
autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna
obligación personal a su cargo.

ARTÍCULO 459.- Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el
ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento
en los casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones.
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas
percibidos.

ARTÍCULO 460.- Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de
expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para
ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el juez. A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorgados por uno en
representación del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según sea el
caso.

ARTÍCULO 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones
contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación
de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de esos casos, y excepto disposición en
contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Tratándose
de un supuesto de solidaridad (pasiva) legal, podrá el acreedor exigir al deudor, a su cónyuge o a ambos,
simultánea o sucesivamente, la satisfacción de la totalidad de su crédito.

La solidaridad pasiva de los cónyuges incorporada por el Código protege los derechos de los acreedores de los
consortes asegurando su pago y responde a un criterio de justicia y equidad, ya que extiende la responsabilidad
de ambos sobre todo su patrimonio, sin limitaciones.

ARTÍCULO 462.- Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de
cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con
terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos
destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.

En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber
conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial. Para dotar de validez a tales
actos se requiere: que el cónyuge contratante ejerza la tenencia (no se exige la posesión), que se trate de un
negocio a título oneroso (quedando excluidas las disposiciones gratuitas), que intervenga un tercero de buena fe,
y que involucre a bienes no registrables.

Régimen de comunidad

ARTÍCULO 463.- Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan
sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este
Capítulo.

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No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen
matrimonial previsto en el artículo 449.

Una de las grandes modificaciones que introduce el CCyC en materia de régimen de bienes en el matrimonio
consiste en la posibilidad de elegir u optar por otro régimen jurídico: separación de bienes. De este modo, se
deroga el régimen legal único y forzoso.

El CCyC reconoce a los esposos autonomía de la voluntad, estableciendo un sistema convencional no pleno que
los habilita a seleccionar antes del matrimonio, y aun después, el régimen de bienes al que sujetarán sus
relaciones patrimoniales (comunidad o separación). Se establece un marco normativo que operará como régimen
supletorio, a falta de opción, que, con mayor precisión, se denomina régimen de comunidad, y mantiene el
sistema clásico de la ganancialidad establecido en el CC.

Se trata de un régimen de comunidad restringido a las ganancias, ya que, al igual que el ordenamiento anterior,
excluye todos los bienes de los esposos anteriores al matrimonio y los que adquieran después de la celebración
por un título que les confiera el carácter de propio (art. 464 CCyC).

La masa común se integra con todos los bienes que adquieran los cónyuges a título oneroso después de la
celebración del matrimonio. Lo esencial de este régimen es la formación de una masa común integrada por los
bienes gananciales destinada a ser dividida entre los cónyuges, o entre uno de ellos y los herederos del otro, al
momento de la disolución de la comunidad.

Tanto la comunidad como el régimen de separación de bienes cuentan con disposiciones comunes, indisponibles
para los cónyuges, relativas al deber de contribución para el sostenimiento del hogar y de los hijos; a la
responsabilidad solidaria por las deudas para cubrir tales gastos; y a la necesidad de contar con asentimiento del
cónyuge no titular para disponer de la vivienda familiar.

El régimen de comunidad puede ser:

a. Universal: (comprende todos los bienes presentes y futuros) Abarca tanto los bienes que llevan
los cónyuges al matrimonio, como los que adquieran después, sin consideración de su origen;
existiendo correlativamente responsabilidad común por las deudas que contraigan ambos.
b. Restringida de muebles y ganancias: (aquí entran los muebles que se tenían antes del matrimonio
y los que se ganen después). en la que son comunes los bienes muebles llevados al matrimonio,
cualquiera sea su origen, y las ganancias o adquisiciones que realice cualquiera de los cónyuges
durante la vigencia del matrimonio
c. De gananciales: (es el Argentino), solo se comparte los ganados en el matrimonio. Donde la
comunidad está conformada por todas las ganancias o adquisiciones a título oneroso que realicen los
cónyuges durante el matrimonio. Serán bienes propios de los cónyuges los que éstos lleven al
matrimonio (sean muebles o inmuebles) o los que adquieran luego por herencia, legado o donación
(título gratuito), por permuta con otro bien propio, con el producido de la venta de un bien propio, o
por causa anterior al matrimonio.

En este régimen los cónyuges tienen limitada su capacidad para contratar entre ellos. Solo pueden
realizar el contrato de: sociedad, de mandato y continuación empresarial.

Bienes de los cónyuges

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ARTÍCULO 464.- Bienes propios. son “bienes propios de los cónyuges aquellos que aporta cada uno al
matrimonio, los recibidos posteriormente por herencia, donación o legado y los adquiridos con el
producto de aquéllos”.

A- los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al
tiempo de la iniciación de la comunidad

B- los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea
conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos
soportados por ésta. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se
reputan propios por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes
determinadas. No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto
que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la
comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de
los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso

C- los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la
reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida
a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta. Sin embargo, si el saldo es superior al
valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al
cónyuge propietario

D- los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro
bien propio;

E- . los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas

F- las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por
cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son
gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado
propio aportado

G- los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de


incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación

H- los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa,


confirmado durante ella
I- los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución,
rescisión o revocación de un acto jurídico

J- los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la
comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella

k. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una
parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de

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propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin
perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta
para la adquisición

L- la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la
comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con otros
derechos reales que se extinguen durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a recompensa
si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes gananciales;

M- las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y los necesarios
para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad
si fueron adquiridos con bienes gananciales

N- las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona
del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido
gananciales

Ñ- el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial
de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes a la
persona
O- la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o
interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño
industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. El derecho
moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.

El CCyC concentra, en solo dos normas, los supuestos de bienes que habrán de reputarse como
propios de cada cónyuge y como gananciales. El diseño del régimen de calificación de bienes
propios y gananciales se estructura sobre la base de diversas reglas:

- Principio de inmutabilidad de masas: refiere a la imposibilidad de modificar la calificación de los


bienes. Esta regla goza del carácter de orden público, razón por la cual está vedado a los cónyuges
modificar los aspectos que de ella emanan. Asimismo, se integra con dos principios del derecho
civil: el de subrogación, expresado a través de una construcción jurídica que permite trasladar las
características de la cosa subrogada a la subrogante; y el de accesoriedad, regla que se enuncia a
través de la máxima ”lo accidental tiene el carácter de la sustancia”.
- La presunción de ganancialidad: salvo prueba en contrario, todo bien que no pueda calificarse
como propio pertenece a la comunidad.
- Naturaleza de la adquisición: los bienes obtenidos a título gratuito son propios, mientras que
las adquisiciones onerosas son gananciales.
- Criterio temporal. Determina que los bienes adquiridos antes del principio de la comunidad son
propios; y que los adquiridos con posterioridad, gananciales.
-Teoría del derecho (causa o título) anterior. Cuando la adquisición de un bien, vigente la
comunidad, reconoce un derecho anterior a ella, se reputará propia. Idéntico criterio será
aplicable en materia de ganancialidad: esto es, aquel bien ingresado extinguida la comunidad,
pero que reconozca causa o título anterior a tal momento, será ganancial.

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- Calificación única.
- Teoría de las recompensas: supone el reconocimiento de un crédito a favor de uno de los
cónyuges o de la comunidad, con el propósito de restablecer la composición de las masas
patrimoniales propias de cada uno evitando que el haber propio de cada cónyuge aumente a
expensas del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancial.

ARTÍCULO 465.- Bienes gananciales. Son bienes gananciales:

A- los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por
uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la
enunciación del artículo 464

B- los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas, o
hallazgo de tesoro.
C- los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados
durante la comunidad.
D- los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge,
devengados durante la comunidad;
E. lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter
propio.
F- los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien
ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta
de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo
soportado por su patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte
ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad.
G- los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial.
H- los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos
durante la comunidad.
I- las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por
cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original.
J-. los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al
patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella.
K- los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad
relativa, confirmado después de la disolución de aquélla.
L-. los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico
M- los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al
cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios
N- las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una
parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la
recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de éste para la
adquisición
Ñ- la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la
comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes
gravados con derechos reales que se extinguen después de aquélla, sin perjuicio del derecho a
recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes propios.

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No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las
provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la
comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta.

Los bienes gananciales son aquellos que conforman la masa común de los cónyuges, y respecto de
los cuales cada esposo tiene un derecho potencial sobre los adquiridos por el otro, que se
materializará al extinguirse la comunidad.

ARTÍCULO 466.- Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en
contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la
comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los
cónyuges. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables
adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que
en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la
conformidad del otro cónyuge.
En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración
judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del
cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en
caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.

Entre cónyuges, la carga de la prueba pesará respecto de aquel que pretenda excluir la
ganancialidad demandado la propiedad exclusiva del bien.
En relación a los terceros (acreedores y/o herederos forzosos de uno de los esposos), tratándose
de bienes propios aportados por los esposos a la comunidad , los obtenidos durante aquella por
un derecho nacido con anterioridad a la misma, de los obtenidos por accesión o en virtud del
principio de accesoriedad , y la de los obtenidos durante la comunidad por título gratuito, queda
claro que para probar tal carácter bastará con acreditar la fecha de adquisición documentada en
los respectivos instrumentos de operación.

La oponibilidad (hacer valer un derecho contra un tercero) a terceros del carácter propio de un
bien adquirido por subrogación requerirá:
a. que en el acto de adquisición conste que el bien se adquiere por permuta o reinversión de
fondos propios;
b. la manifestación del origen propio de los fondos utilizados, especificando la causa que
determina tal propiedad
c. la conformidad del cónyuge del adquirente, lo que supone el reconocimiento de este de la
sinceridad de la calificación propia del bien.

CONTRATOS ENTRE CÓNYUGES


La regla general es que los cónyuges no pueden celebrar entre sí contratos, esta norma se encuentra
contenida en el art. 1002 que establece que no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el
régimen de comunidad entre sí. El art. 1002 tiene al menos tres excepciones.

1- Contrato de sociedad: A partir de la unificación de los Códigos Civil y Comercial ya no existen


restricciones para que los cónyuges integren sociedades de cualquier tipo, incluso alguna de

33
aquéllas no constituidas según los tipos regulares, ya sea que compartan la calidad de socios
de manera originaria o derivada.
2- Contrato de mandato: Cualquiera de los cónyuges puede encargar voluntariamente al otro
cónyuge la administración de sus bienes. Es este caso son aplicables las normas referentes al
mandato.

3- Contrato de continuidad empresarial

Deudas de los cónyuges. Responsabilidad frente a terceros:

DEUDAS DE LOS CONYUGES

En el régimen del Código Civil y Comercial la regla es la separación de deudas de los cónyuges. Ello implica que
durante la vigencia del matrimonio cada uno de ellos responde frente a sus acreedores con sus bienes propios y
gananciales, independiente de los bienes propios y gananciales del otro cónyuge. No obstante ello existen
hipótesis de excepción a la regla de la separación de deudas, que están dados por las normas fijadas en el
régimen primario para los supuestos de necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los
hijos comunes en las cuales ambos cónyuges responden en forma solidaria por el total de la deuda y en el
régimen de comunidad en el supuesto de deudas para el mantenimiento y reparación de los bienes gananciales
que el cónyuge que no la contrajo responde sólo con sus bienes gananciales.

Oponibilidad a los acreedores

Los acreedores pueden solicitar que la modificación del régimen les sea inoponible si ello les acarrea perjuicios. La
acción para reclamarla prescribe al año de haber conocido el cambio del régimen. La norma será aplicable
exclusivamente a los acreedores de los cónyuges bajo régimen de comunidad que cambian al de separación y
exclusivamente para las deudas reguladas en el art. 467 (conservación y reparación de los bienes comunes), ya
que éste es el único caso donde el perjuicio puede eventualmente producirse.

ARTÍCULO 467.- Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus
bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes
gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.

Sea que se opte por el régimen de comunidad —o bien que se aplique supletoriamente—, o por el régimen de
separación de bienes, en ambos casos, cada cónyuge responde por las deudas que contrajo con todo su
patrimonio, propio y ganancial en la comunidad, y propio en la separación, por cuanto en este no existe
ganancialidad.

El esquema de responsabilidad diseñado por el CCyC para los consortes bajo régimen de comunidad es el
siguiente: separada por principio, solidaria excepcionalmente y se completa con la responsabilidad concurrente
de aquellos por “los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales”. El art. 461 CCyC establece la
responsabilidad solidaria de ambos consortes : frente a las necesidades ordinarias del hogar, y para el
sostenimiento y la educación de los hijos. Tal solidaridad pasiva de origen legal integra el “régimen primario”, por
tanto resulta aplicable cualquiera fuere el régimen patrimonial matrimonial al que se encuentren sometidos los
cónyuges.

RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS ACREEDORES. PRINCIPIO GENERAL Y EXCEPCIONES

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Principio general. Separación de responsabilidad Se mantiene, al igual que el ordenamiento anterior, el sistema
de separación de responsabilidades establecido en los arts. 5º y 6º de la ley 11.357. La principal diferencia con el
régimen derogado es que ahora existen casos en los cuales la responsabilidad es solidaria entre los esposos. Antes
la responsabilidad se extendía al cónyuge que no contrajo la deuda hasta los frutos de los bienes propios y
gananciales.

Excepciones

-art 461 responsabilidad solidaria: el acreedor podrá atacar todos los bienes (sean propios, gananciales o
personales) de cualquiera de los cónyuges y siempre y cuando se trate de deudas contraídas por cualquiera de
ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento o la educación de los hijos con el
alcance previsto en el art. 455 del CCyCN, que analizamos ut supra. La expresión “necesidades ordinarias del
hogar” tiene un margen de imprecisión que la jurisprudencia, en el régimen anterior, había interpretado
incluyendo a las obligaciones que se contraen para atender la asistencia médica del grupo familiar, adquisición de
muebles para el hogar, vestimenta para los hijos y los cónyuges, gastos de vacaciones familiares, entre otros.

-art 467 por gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde el cónyuge que no contrajo
la deuda, pero solo con sus bienes gananciales.

ARTÍCULO 468.- Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe
recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la
comunidad.

Las recompensas son un mecanismo destinado a corregir los desequilibrios que beneficiaron el patrimonio
ganancial en perjuicio del patrimonio propio de uno de los cónyuges o bien, a la inversa, lo incrementaron en
detrimento de aquel, por efecto de la gestión patrimonial efectuada vigente la comunidad. Se expresan a través
de créditos entre los cónyuges que se determinarán mediante una operación contable una vez extinguida aquella,
en la etapa de liquidación, para establecer con exactitud la masa de bienes que ha de entrar en la partición de la
comunidad. Son debidas y/o pueden ser demandadas por los cónyuges y/o sus herederos.

Gestión de los bienes de la comunidad

Principio general: cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de los bienes propios y de los bienes
gananciales.

Cuando hablamos de gestión de los bienes, hablamos del poder de los cónyuges para gestionar, administrar,
disponer y conservar los bienes propios como de los bienes gananciales. Lo que se analiza acá es cual de los
cónyuges tiene capacidad para otorgar actos jurídicos de conservación o administración con relación a
determinados bienes que componen el patrimonio.

Es el poder que la ley otorga a uno o a ambos cónyuges para efectuar actos juridicos con relación a los bienes
propios y a los comunes durante la vigencia de su régimen patrimonial del matrimonio.

El carácter “ganancial” de un bien no significa que ambos cónyuges tengan un derecho actual sobre él, sino que,
al concluir la “comunidad”, integrará una masa partible.

En el “ahora” de un régimen conyugal vigente, las normas sobre administración y disposición son las que definen
el poder de cada uno de los cónyuges y la correlativa pertenencia actual de los bienes.

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SI SE UTILIZAN BIENES    GCIALES          PARA PAGAR DEUDAS COMUNES....           NO HAY RECOMPENSA
SI SE UTILIZAN BIENES   GCIALES           PARA PAGAR DEUDAS PERSONALES....       SI HAY RECOMPENSA
SI SE UTILIZAN BIENES PROPIOS            PARA PAGAR DEUDAS PERSONALES.....      NO HAY RECOMPENSA
SI SE UTILIZAN BIENES PROPIOS             PARA PAGAR DEUDAS COMUNES.........        SI HAY RECOMPENSA

En ningún momento nos referimos al carácter propio ganancial de los bienes ni de donde salió el dinero para la
adquisición del bien. Lo que prima a los efectos de determinar el poder de gestión es la titularidad de ese bien, es
decir, quien lo ha comprado.

En caso de que los cónyuges hayan comprado cada uno por su lado determinados bienes, cada uno de ellos
tendrá la libre administración y disposición de los bienes que ha comprado y la tiene en un 100% porque vamos a
ver luego que las restricciones que existen del poder de disposición son exclusivamente en materia de
asentimiento y no de consentimiento.

En segundo lugar, están los bienes cuya titularidad no puede determinarse. Hay bienes muebles que por su
naturaleza uno no guarda la factura ni sabe quién lo compro. En ese caso, el código establece que la
administración de los bienes es indistinta.

Ahora bien, este régimen de separación de gestión tiene un problema grave: que si cualquiera de los cónyuges
pudiese disponer libremente de sus bienes sin dar cuenta del otro, lo mas probable es que cuando uno de ellos
tome la decisión de divorciarse disponga de todos los bienes y luego manifieste al otro el divorcio y cuando el otro
pretenda hacerse de la mitad de los gananciales que están a nombre del cónyuge que decidió el divorcio no se
encuentre con nada.

Es por eso que el CCyC al igual que la ley 17.711 establece restricciones a esta libre administración y
disposición. Estas restricciones son:

1. Cónyuges menores de edad (art 28/29 ccyc): ellos no pueden aun cuando hubieren contraído matrimonio
aprobar cuenta de sus tutores, afianzar obligaciones o hacer donaciones de bienes recibidos a titulo
gratuito. Restricción a la capacidad de gestionar bienes a su nombre
2. Régimen primario: art 456 ccyc. Disposición de la vivienda familiar. Cualquiera sea el régimen por el que
hubieran adoptado los cónyuges, si se trata de disponer sobre los derechos sobre la vivienda familiar, es
necesario el asentimiento del otro cónyuge.
3. Asentimiento conyugal art 470 ccyc

En estos últimos dos, dar el asentimiento no transforma al cónyuge en codisponente del acto, es decir: el cónyuge
da su asentimiento, pero en caso de faltar ese asentimiento el juez puede suplirlos mediante un juicio de
autorización judicial supletoria. El cónyuge no forma parte del acto como disponente del bien propiamente dicho.

ASENTIMIENTO:

Notificación que se hace al cónyuge no disponente de un acto que va a tener trascendencia en el patrimonio de la
comunidad o en la vivienda familiar.

Cuando uno de los cónyuges titular de un bien, sea este propio asiento de la vivienda familiar, sea este ganancial y
de los que están comprendidos en la norma, decida disponer de él, enajenar, será necesario que pida al otro su

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asentimiento. (el consentimiento es una parte integrante del acto jurídico voluntario), el asentimiento importa la
mera aserción de lo que se está realizando y no ser parte del acto.

Es decir, por ejemplo: si uno de los cónyuges estuviera en quiebra, y el otro quisiera vender un bien de las
comunidades gananciales que es de su titularidad, esa quiebra no le impediría dar el asentimiento porque no es él
quien dispone. Si el bien que se vende presenta vicios redhibitorios (quieren ejercer la accion de cuantiminoris)
deberán ejercerla contra el vendedor y no contra el asintente que no es parte del acto. Por lo tanto, no se lo
puede demandar y tampoco recibe el precio, que lo recibe exclusivamente aquel que vende el bien comunal.

El asentimiento es un acto jurídico unilateral, entre vivos, es a título gratuito (no requiere contraprestación), es
de tipo no formal (no requiere una forma especial en el código), sin embargo, si se trata de disponer inmuebles el
registro de la propiedad del inmueble exige la escritura pública como acto de transmisión, razón por la cual aun
cuando yo quiera hacer valer el asentimiento no formal, necesariamente lo voy a tener que tener incluidos en la
escritura publica.

Es especial para cada acto: no se puede dar asentimiento general anticipado, el asentimiento debe ser de la
información que se tiene para el acto que se quiere realizar y no de manera general.

ACTOS QUE REQUIEREN ASENTIMIENTO:

1. Actos de enajenación o gravamen (actos de disposición)


2. Las promesas de actos de enajenación o gravamen (aquellos actos que si bien no importan la enajenación
efectiva del bien eventualmente lo pueden generar como el boleto de compra venta donde hay una
promesa de venta para luego hacer la escritura pública)
3. En la transmisión de la posesión porque se ejerce el animus domini, esto implica desprenderse de la
posesión del bien y en consecuencia de la titularidad del mismo
4. Actos materiales de disposición como podría ser derrumbar una propiedad (salvo que amenace ruina que
en ese caso seria un acto de conservación).
5. Aportar esos bienes a un fideicomiso de cualquier tipo.
6. Constituir gravámenes que generalmente han sido actos de disposición
7. Actos procesales que importen disposición de bienes (en un juicio se lleva a un acuerdo transaccional
donde se cede la propiedad)

El asentimiento conyugal es requerido en dos casos:

1. Régimen primario: Art 456. Protege la vivienda familiar: sea el inmueble, propio o ganancial o personal
de uno de los cónyuges, si en el está asentado la vivienda familiar, si se quiere disponer de los derechos
sobre ella, es necesario que el otro cónyuge aun cuando no tenga intereses económicos sobre ese bien,
preste su conformidad. Esta norma se justifica desde la inteligencia por la cual, la vivienda familiar es un
elemento de desarrollo de la familiar y fundamentalmente de los niños que viven en ella.
El código habla de disponer de los derechos de la vivienda familiar, eso es mas amplio que enajenar.
Puede significar enajenar, es decir venderla, pero también puede significar rescindir un contrato de
locación por uno de los cónyuges donde vive la familiar que es disponer sobre los derechos de la vivienda
familiar, darla en comodato si se tiene la propiedad, darla en alquiler.

Art 457: el asentimiento debe versar sobre el acto, y sus elementos constitutivos: el precio, fecha de
entrega, etc.
Se sanciona de nulidad el hecho de haber dado el acto sin el asentimiento correspondiente.

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El juez puede autorizar supletoriamente el asentimiento en casos:
a. Supuestos de ausencia (no se encuentra el otro cónyuge)
b. Que el otro cónyuge sea incapaz
c. Que este transitoriamente impedido o tenga su capacidad restringida
d. Que eventualmente su negativa no este justificada en el interés familiar (lo hace solamente por el
hecho de negarse)

Forma del asentimiento:

1. Expreso
2. Tácito
3. Prohibición del asentimiento general anticipado

Asentimiento bienes gananciales: Art 470:

Se tienen que dar conjuntamente 3 requisitos:

1. Que se trate de un acto de enajenación


2. Que ese acto recaiga sobre bienes gananciales
3. Que los bienes gananciales sobre los cuales recae el acto de enajenación sean los enumerados en la
norma:
a. Bienes registrables: inmuebles, automotores, maquinarias agrícolas autopropulsadas, aeronaves,
buques, embarcaciones, armas de uso de guerra y de uso civil, derechos de autor, marcas, modelos,
diseños industriales, boletos de compraventa sometidos al régimen de prehorizontalidad, derechos
de exploración cateo y descubrimiento minero, derechos sobre semillas y creaciones fitogenéticas,
caballos pura sangre de carrera, palomas mensajeras, señales de marcas y ganado.
b. Boletos de compraventa sometidos al régimen de prehorizontalidad: casos en los cuales se vende un
edificio con anterioridad a su construcción.
c. Enajenación de acciones nominativas no endosables y las no carturales. No incluye a las que tienen
oferta publica de acuerdo a lo que dice el art 1824 del ccyc.
d. Participación en sociedades
e. Establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios
f. Actos que impliquen la promesa de enajenación

ARTÍCULO 469.- Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus
bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456.

No obstante ello, y por imperio de la protección constitucional del derecho humano a la vivienda se impone una
única restricción a la gestión de los bienes propios: la contenida en el art. 456 CCyC relativa al asentimiento del
esposo no titular del bien para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, cualquiera fuere su carácter —
propia o ganancial— y a los muebles indispensables de esta, restricción extensiva al traslado de estos enseres
fuera de aquella.

ARTÍCULO 470.- Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al
cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:

a. los bienes registrables;

b. las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta
pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.

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c. las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior

d. los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.

También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Como lo
sostiene la doctrina en forma unánime, el asentimiento no compromete el sistema de administración separada,
en tanto opera como condición jurídica de validez del acto, sin que quepa referir a un supuesto de co-disposición.

ARTÍCULO 471.- Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los bienes adquiridos
conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte
correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que
se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458. A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los
dos artículos anteriores. A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo.
Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el
interés familiar.

ARTÍCULO 472.- Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los
bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.

ARTÍCULO 473.- Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los
límites de sus facultades pero con el propósito de defraudarlo. En cuanto al momento en que puede deducirse la
acción de fraude, entendemos que aquella podrá interponerse tanto durante la vigencia del régimen de
comunidad como luego de su disolución, durante la etapa de indivisión postcomunitaria.

ARTÍCULO 474.- Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin
mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocios, según sea el caso.

Extinción de la comunidad

ARTÍCULO 475.- Causas. La comunidad se extingue por:

a. la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;

b. la anulación del matrimonio putativo;

c. el divorcio;

d. la separación judicial de bienes

e. la modificación del régimen matrimonial convenido.

ARTÍCULO 476.- Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte de uno de los
cónyuges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día
presuntivo del fallecimiento.

ARTÍCULO 477.- Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de
los cónyuges:

-La mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales:
La separación de bienes por mala administración puede ser pedida, cuando la gestión torpe y ruinosa de uno de

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los cónyuges ponga en un peligro cierto y efectivo el patrimonio del otro cónyuge, frustrando así el derecho a
compartir los gananciales.

-En caso de concurso preventivo o quiebra del otro cónyuge: Atendiendo al régimen de responsabilidad
separada de los esposos, si bien la norma otorga al cónyuge el derecho a solicitar la separación judicial de bienes,
el efecto de ella no será la posibilidad de que el solicitante retire de la masa del concurso o la quiebra la mitad de
los gananciales que administraba el concursado o fallido. El patrimonio del deudor casado que responde frente a
sus acreedores es el determinado por los arts. 467 y 461 del CCyCN y no podría ser reducido a la mitad por la
acción que estudiamos, pues esto implicaría una alteración infundada de su garantía y un privilegio para el
cónyuge, que ni el ordenamiento civil de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522) establece. Se ha dicho al
respecto con acierto que el derecho del cónyuge es a los gananciales y no sobre los gananciales.

De allí resulta sólo de utilidad preventiva y para el futuro el ejercicio de la acción de separación de bienes para el
cónyuge del concursado o quebrado. Es más, intentar la acción puede resultarle incluso desfavorable, pues el no
concursado tendría que dividir los gananciales de su titularidad y la división puede serle demandada por el síndico
en virtud de lo establecido en el art. 107, ley 24.522. Así, perdería el 50% de la masa de su titularidad y
administración, pero no podría obtener la mitad de los gananciales que corresponden a la administración del
cónyuge concursado y fallido.

-Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse

-Si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa curador del otro a un tercero: Si uno de los
cónyuges no puede o no quiere asumir la curaduría del consorte en las hipótesis mencionadas en la norma, el
curador que necesariamente debe designarse asumirá la administración de los bienes de su pupilo, conforme a la
reglamentación legal correspondiente sin afectar la gestión del otro cónyuge sobre sus bienes propios y
gananciales

El CCyC sistematiza, en una sola norma, las causas por las que un cónyuge podrá requerir la extinción de la
comunidad a través de la acción autónoma de separación de bienes. En este sentido, supera notablemente al
sistema derogado, que contenía algunas causales diseminadas en varios artículos. La acción de separación judicial
de bienes requiere, como presupuesto de admisibilidad, acreditar la existencia de alguna de las causales previstas
en forma taxativa por la norma.

ARTÍCULO 478.- Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes no puede ser promovida por los
acreedores del cónyuge por vía de subrogación. ( solo puede ser por los cónyuges)

Los terceros acreedores no podrán subrogarse en los derechos de un cónyuge y peticionar la separación judicial
de bienes, puesto que carecen de derecho a afectar los gananciales. La garantía de sus créditos es el patrimonio
del deudor. Los herederos del cónyuge que peticionara la separación judicial de bienes podrán continuar la acción
iniciada por aquel, pues, de lo contrario, el demandado se vería beneficiado. Si bien la comunidad quedaría
extinguida por la muerte, los bienes que hubieran ingresado en el patrimonio del accionante entre la fecha de
iniciación de la acción de separación de bienes y la fecha de la muerte serían gananciales, de lo cual resulta una
clara injusticia. ARTÍCULO 479.- Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden
solicitar las medidas previstas en el artículo 483.

ARTÍCULO 480.- Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes
producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la
petición conjunta de los cónyuges.

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Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia
tiene efectos retroactivos al día de esa separación. La extinción se produce al momento de la separación de
hecho.

El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del
derecho. En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquirentes a
título gratuito.

En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los artículos
505, 506, 507 y 508.

Indivisión post comunitaria

Es la situación en que se encuentra la masa de bienes gananciales de la extinción de la comunidad hasta la


partición de los bienes.

REGLAS APLICABLES:

¿Qué reglas deben aplicarse a la masa de bienes gananciales, (bienes indivisos) desde la extinción del régimen de
comunidad hasta la partición de los bienes?
Ello dependerá de la causa que provoque la extinción del régimen de comunidad

ARTÍCULO 481.- Reglas aplicables. Extinguido el régimen:

A- Por muerte de uno de los cónyuges, o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria
se aplican las reglas de la indivisión hereditaria.

B- Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta Sección. ART
482 Y STES.

Existe indivisión cuando dos o más personas tienen derechos en común sobre un bien o un conjunto de bienes sin
que exista división material de sus partes.
Extinguida la comunidad y el matrimonio, el principio es el acuerdo. A falta de acuerdo, y de manera subsidiaria,
subsistirán las normas de la comunidad. junto al deber de informar de parte del titular del bien ganancial al otro
comunero respecto de la intención de otorgar actos de administración extraordinaria, y a la facultad que se
reconoce al cónyuge no titular para oponerse al acto de disposición comunicado, permitiéndole requerir la
nulidad del acto y/o la restitución de los bienes. El Código remite a las normas de indivisión hereditaria cuando la
extinción opera por muerte de uno de los consortes.

ARTÍCULO 482.- Reglas de administración. Si durante la indivisión postcomunitaria los excónyuges no acuerdan
las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad,
en cuanto no sean modificadas en esta Sección.

A- Gestión de bienes
El art. 482 del CCyCN se aparta en alguna medida de esas soluciones doctrinarias, en primer lugar porque se
otorga a los ex cónyuges la posibilidad de acordar la gestión de los bienes indivisos, es decir que podrán
formularse acuerdos donde se decida la gestión conjunta de todos los bienes gananciales o alguno de ellos o la
continuidad de las normas vigentes durante la comunidad. También podría pactarse la distribución de gestión de

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acuerdo a la naturaleza de los bienes o los intereses de los cónyuges. A falta de acuerdo se inclina por la postura
que extiende la aplicación de las reglas de la comunidad durante el período de indivisión postcomunitaria, es
decir que cada uno de los cónyuges conservará la libre administración y disposición de los bienes por él
adquiridos.
B- Uso de los bienes
Se regula por primera vez el derecho al uso y goce de los bienes indivisos durante este período, estableciéndose
que ambos cónyuges gozan de ese derecho. Este uso podrá ser acordado y a falta de acuerdo decidirá el juez.

D- Frutos y rentas
Coincidía la doctrina en que los frutos naturales o civiles que producen los bienes gananciales durante este
período acrecen a la indivisión, en consecuencia el art. 485 del CCyCN recoge dicha postura. Se incorpora como
novedad la obligación de rendir cuentas en caso de que alguno de los copartícipes posea el uso exclusivo del bien
o bienes.
E- Pasivo
El tema más conflictivo en materia de indivisión poscomunitaria es el de la responsabilidad frente a los
acreedores.
La respuesta estaba determinada por el modo en el cual se había disuelto la comunidad; si la causa de disolución
era la muerte se aplicaría lo dispuesto para la división de las herencias y en caso de que la causal no sea la muerte
continuarían en aplicación los artículos que regían el pasivo durante la comunidad.
El CCyCN se inclina por esta última tesis y en consecuencia mantiene la aplicación de los artículos relativos al
régimen de deudas durante la comunidad. Así se establece la continuidad de los arts. 461, 462 y 467 del
ordenamiento durante este período. También se otorga expresamente la posibilidad del acreedor de subrogarse
en los derechos de su deudor y solicitar la partición de la masa común.

El fundamento del acuerdo es el principio de autonomía de la voluntad.

-No existiendo acuerdo sobre el modo de gestión de los bienes en la etapa de indivisión postcomunitaria, los
cónyuges siguen sometidos a las normas a las que se hallaban sujetos vigente la comunidad.
A tales disposiciones habrá que incorporar las relativas al deber de información sobre intención de otorgar actos
de administración extraordinaria y el deber de rendir cuentas por parte del titular del bien que produce frutos y
rentas, junto al derecho a requerir compensación por el uso y goce exclusivo de un bien común.

ARTÍCULO 483.- Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden
solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes:

A- la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la
negativa es injustificada;
B-su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su desempeño se rige por las
facultades y obligaciones de la administración de la herencia.

ARTICULO 484 Uso de los bienes indivisos. cada copartícipe puedo usar y disfrutar de los bienes indivisos
conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho del otro.
Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. el uso y goce excluyente sobre toda la cosa
en medida mayor o calidad distinta a la convenida, sólo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la
oposición fehaciente, y en beneficio del oponente. ( mediante un canon locativo) si no se solicita nada, la ley
presume que se ha dado en conformidad el uso de ese bien.

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ARTICULO 485 frutos y rentas. los frutos y rentas de los bienes indivisos a crecen a la indivisión. el copropietario
que los recibe de realizar la rendición de cuentas, y el qué tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes
indivisos debe compensación a la masa desde que el otro lo solicita.

ARTÍCULO 486.- Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la indivisión postcomunitaria se
aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467 sin perjuicio del derecho de éstos de subrogarse en los derechos
de su deudor para solicitar la partición de la masa común. (continua con la misma modalidad que se mantenía
durante el matrimonio para responder frente a los acreedores)

El Código ratifica el principio de responsabilidad separada vigente la comunidad, de modo que las deudas
contraídas en este periodo son personales del cónyuge que las contrajo; también la responsabilidad solidaria es
excepcional y se caracteriza por el fin que la causó, mientras que subsiste la responsabilidad concurrente por los
gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales.

Señalado el pasivo de la indivisión y, a pesar del estado de los bienes gananciales, ello no significa que las masas
no tengan su propia individualidad frente a terceros, por lo cual cada masa ganancial continúa como garantía de
las obligaciones contraídas por el cónyuge propietario.

La norma autoriza a todos los acreedores de los copartícipes a subrogarse en los derechos de su deudor o en los
del no contratante para solicitar la partición de la masa común. La subrogación en tales derechos nunca podrá ser
superior al monto del crédito que pretende ejecutarse.

Los acreedores del cónyuge no titular, como son los subrogantes, tienen interés en que los bienes se transmitan,
sean partidos y pasen, total o parcialmente, de la cabeza de quien era el titular exclusivo antes de la disolución
para que, de este modo, puedan agredir bienes que antes no podían atacar porque estaban bajo la titularidad del
cónyuge no deudor.

ARTÍCULO 487.- Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de
los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor.

Liquidación de la comunidad

Producida la extinción de la comunidad (arts. 475 y ss., CCyCN) se actualiza la expectativa de los cónyuges o sus
herederos, con relación al conjunto de los bienes gananciales formado durante la comunidad, y que, dadas las
características de su gestión separada, recién en ese momento pasa a constituir una masa partible.
Todo convenio sobre la partición anterior a la extinción de la comunidad carece de validez(2). Nuestro CCyCN no
permite acordar previamente participaciones desiguales

ARTÍCULO 488.- Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la
cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según
las reglas de los artículos siguientes.

Reciben la denominación de recompensas los créditos entre los cónyuges que surgen con motivo de la gestión
patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la comunidad, que han de determinarse después de su
disolución, a fin de establecer con exactitud la masa que entrará en la partición. Su propósito es restablecer la

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debida composición de las masas patrimoniales propias de cada cónyuge, teniendo en cuenta los bienes que las
constituían al iniciarse la sociedad conyugal y los que fueron adicionándose o sustrayéndose después.
El pago de la recompensa supone la satisfacción de una relación crédito/deuda entre un cónyuge acreedor y un
cónyuge deudor, pues se trata de créditos debidos entre cónyuges, o entre uno de ellos y los herederos del otro a
causa de su participación en la comunidad.

El Código establece, como directiva general, el deber de compensar los supuestos en los que hubo provecho de
una u otra masa —ganancial o propia—, en detrimento de la otra, por uso de fondos que no le pertenecen. Se
trata de un derecho adquirido de contenido patrimonial, por tanto renunciable extinguida la comunidad y
transmisible por causa de muerte.

Presunciones en materia de recompensas:


A- Presuncion de ganancialidad y presuncion de carga (art 489 inc a)
B- Venta de un bien propio sin re inversión ( art 491 2do párrafo)
C- Utilidades de sociedades en S.A ( art 491 inc c)
D- Mejora en el ganado (art 464)

En cuanto a la prescripción, cabe señalar que, tratándose de una obligación personal y no teniendo plazo
especial legalmente previsto, la acción para reclamar las recompensas se rige por el término genérico (art. 2560
CCyC, que lo establece en cinco años), computable a partir de que queda firme la sentencia de divorcio.
La extensión de la recompensa será variable, según se trate de compensación debida al copartícipe o a la
comunidad. Así, la debida por uno de los copartícipes a la comunidad equivaldrá al 50% del monto de los gastos,
mejoras o pagos efectuados, por tratarse de un crédito ganancial que, al extinguirse la comunidad, se transforma
en copropiedad de ambos.
Si la recompensa es debida por la comunidad a uno de los copartícipes, aquel tendrá derecho a retirar de la masa
ganancial el total del valor de la inversión verificada con fondos propios, sin perjuicio de lo que le corresponda por
efecto de la partición de la comunidad.

ARTÍCULO 489.- Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad: son atendidas con bienes gananciales

A- las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo siguiente


B- el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está
obligado a dar.
C- las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de bienes propios si están destinados a
su establecimiento o colocación.
D- los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.

Se utiliza la expresión cargas de la comunidad para aludir a débitos (compromisos) contraídos por cualquiera de
los cónyuges en beneficio de la comunidad, aun cuando las obligaciones son siempre personales de cada uno.

ARTÍCULO 490.- Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cónyuges: se pagan con bienes
propios
a. las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b. las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges
c. las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios
d. las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas
derive beneficio para el patrimonio ganancial; ( se paga la fianza a un amigo)

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e. las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. ( se pago indeminizacion por
daños y perjuicios a otra persona)

ARTÍCULO 491.- Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en


detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la
comunidad. Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin
reinvertir su precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad.
Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de
la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta
solución es aplicable a los fondos de comercio

Supuestos expresos de recompensas contemplados por el Código: A favor de la comunidad por empleo de sus
fondos para:
• pagar deuda personal de un cónyuge
• hacer frente a cargos impuestos a adquisiciones a título gratuito
• adquirir bienes propios por subrogación
• adquirir partes indivisas de un bien en el que un cónyuge tenía participación antes de iniciar la comunidad
• extinguir derechos reales y lograr la plena propiedad sobre un bien respecto del cual antes de la comunidad se
detentaba la nuda propiedad
• la adquisición de bienes de uso personal o necesarios para el trabajo o profesión que reconocen gran valor
• por el valor de la mejora o adquisiciones por accesión a cosa propia.

Y a favor del cónyuge, en caso de haberse utilizado fondos propios para:


• solventar una deuda de la comunidad
• adquirir bienes gananciales por subrogación
• adquirir partes indivisas de un bien en las que era titular con carácter ganancial
• extinguir derechos reales y consolidar la plena propiedad sobre un bien cuya nuda propiedad reconocía
carácter ganancial
• equivalente al valor del ganado propio aportado en caso de mejora de la calidad del ganado originario
• por el valor de las mejoras o adquisiciones por accesión a bienes gananciales hechas con fondos propios (art.
465, inc. m, CCyC).

ARTÍCULO 492.- Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede ser hecha por
cualquier medio probatorio.

ARTÍCULO 493.- Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la
erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en
valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla. ( montos
que se invierten y no por el valor actual del bien)

ARTÍCULO 494.- Valuación de las recompensas. Los bienes que originan recompensas se valúan según su estado
al día de la disolución del régimen y según su valor al tiempo de la liquidación. ( se determina como esta la cosa al
final y se valuara al tiempo de la partición)

ARTÍCULO 495.- Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges
a la comunidad y por ésta a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el

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saldo en favor del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la masa común. En caso de insuficiencia de la masa
ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro.

COMPETENCIA
El juez competente en la liquidación a pesar de ser cuestiones patrimoniales  son los juzgados de familia en la pcia
de bs as  y en nación juzgado civil con competencia en familia. 
Muchas veces cuando estamos en pleno proceso de divorcio y uno de los cónyuges siendo bien propio, reclama al
otro por canon locativo, en ese caso generalmente los juzgados de familia se declaran incompetentes y   van  a los
civiles

MEDIDAS CAUTELARES EN LA LIQUIDACIÓN


La ley reconoce a los cónyuges la posibilidad de obtener medidas cautelares sobre los bienes comunes, a fin de
garantizar sus eventuales derechos en la liquidación de la comunidad. Esa posibilidad está, en principio, ligada a la
iniciación de juicio de divorcio.
Alcanzan, en primer lugar, a los bienes gananciales, hasta un 100% si se trata de bienes de capital, y en un 50%
cuando son muebles, títulos o valores. También pueden dirigirse sobre bienes propios, en tanto sirvan para
asegurar la percepción de créditos o recompensas a favor del solicitante, aunque en este caso su admisión es más
restrictiva.

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PARTICULAR


a. Medidas de identificación e información
El inventario de los bienes en poder del otro cónyuge es una medida cautelar útil y no gravosa; se ha admitido
que procede sobre los muebles en el domicilio conyugal, e incluso sobre los que el demandado llevó, o tiene, en
su nuevo domicilio después de dejar aquél. Se realiza normalmente a través de la designación de un escribano,
que es puesto en su función por el oficial de justicia(16).
También procede la compulsa de libros y papeles en el domicilio, oficina o sede comercial del cónyuge
demandado, para identificar bienes eventualmente alcanzados por la liquidación de la sociedad conyugal, y
excepcionalmente se ha admitido el secuestro de dicha documentación (17). Cuando la medida se dirige a
verificar el funcionamiento e ingreso comercial o profesional del demandado, puede dar lugar a la designación de
un veedor.
b. Embargo
Consiste en la inmovilización jurídica (y, en ciertos casos, material) de un bien que se encuentra en poder del otro
cónyuge, y que implica para el embargante, además, una prioridad frente a eventuales embargos posteriores de
otros acreedores (art. 218, CCyCN). El embargo puede recaer sobre cualquier tipo de bienes, incluso los
considerados “inembargables” para terceros acreedores (art. 219, CCyCN), si bien en algún caso se resolvió que
no podía extenderse a bienes de uso estrictamente personal y sin valor relevante (reloj pulsera, pañuelos, ropa,
etc.). El embargo sobre inmuebles o muebles registrables se realiza mediante oficio al Registro correspondiente.
En general, se produce su caducidad automática a los cinco años de su anotación, salvo orden de reinscripción
(art. 207, CCyCN), pero en el caso particular de los automotores ese plazo se reduce a tres años (art. 17, dec.-ley
6582/1958). El embargo sobre bienes muebles o semovientes se realiza mediante el oficial de justicia, a través de
un mandamiento, designándose, en principio, depositario de ellos al embargado (arts. 214, 216, 217, CCyCN).
c. Otras medidas
La inhibición general de bienes es una medida genérica cuya inscripción no permite actos de disposición sobre
inmuebles o muebles registrables; el art. 228, CCyCN, la considera procedente “cuando no se conocen bienes del
deudor”, pero este recaudo no es aplicable tratándose de garantizar los derechos conyugales(19). La inhibición
tiene alcance con relación a inmuebles situados en el territorio de la jurisdicción donde se ha registrado, y
permite, entre otras cosas, impedir la enajenación de bienes que el demandado hubiera adquirido durante el

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matrimonio, con ocultación de su estado civil, con el propósito de evadir la exigencia de asentimiento del art.
1277 para su disposición.

d. Intervención en actividades comerciales o profesionales


Cuando el demandado desarrolla actividades comerciales o profesionales, puede ser designado un interventor
con facultades exclusivamente de información acerca del giro y los ingresos de la actividad (veedor), a las que nos
hemos referido en el punto 1, ut supra (arts. 223 y 227, CCyCN). Considerando el carácter ganancial de las
utilidades u honorarios, el interventor puede tener facultades de recaudador, reteniendo el 50% neto de los
ingresos, y depositándolos en calidad de embargo a la orden del tribunal.

LA ACCIÓN DE FRAUDE
El fin de la norma es múltiple y busca impedir cualquier maniobra que intente evitar la aplicación del régimen de
comunidad.
El cónyuge perjudicado puede dirigir la acción exclusivamente contra el cónyuge que realizó el fraude, en cuyo
caso no podrá obtener la revocación o nulidad del acto, pero sí, en caso de proceder su demanda, el
reconocimiento de su derecho a incluir el valor sustraído en la liquidación de la comunidad, e imputarlo en la
partición a la parte del disponente.

Partición de la comunidad

La acción de partición es imprescriptible, ósea nadie esta obligado a permanecer en la indivisión.

Integración de la masa
a. gananciales líquidos de ambos cónyuges: gananciales de ambos cónyuges, deducidas las deudas.
b. Los bienes al momento de la partición.
c. Los que han subrogado: si se vende un bien ganancial luego de la extinción y se compra otro, este bien
también tendrá carácter de ganancial.

-Para la división por mitades no se considera el aporte de cada uno y se divide por mitades aunque alguno de
ellos no haya aportado bienes.
-principio de partición en especie art 2374

ARTÍCULO 496.- Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede ser solicitada en todo tiempo,
excepto disposición legal en contrario. El CCyC incorpora, en esta norma, el derecho a pedir la partición de la
comunidad en todo tiempo, sin límite temporal ni prescripción, excepto disposición en contrario.
En caso de muerte comprobada o presunta del/los cónyuges, la partición puede ser pedida por el cónyuge
supérstite y por los herederos del cónyuge fallecido, si los hubiera.
En el supuesto de anulación de matrimonio putativo, la partición podrá ser peticionada por ambos (si fueren de
buena fe), o por uno de ellos, si eligiere la aplicación del régimen de comunidad y la liquidación conforme estas
normas.
Tratándose de separación judicial de bienes o de modificación del régimen patrimonial, cualquiera de los
cónyuges podrá pedir la partición de la masa común.
En el caso de divorcio, se aplicarán las normas relativas al convenio regulador.

ARTÍCULO 500.- Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se hacen en la forma prescripta para
la partición de las herencias. La partición puede ser de tres modos:

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El art 500 remite al modo de la división de las herencias

a. Partición privada: si todos los copartícipes están presentes y son capaces


El art. 2369 establece que cuando todos los coparticipes están presentes y son plenamente capaces podrán
acordar el modo de partir, norma de aplicación no sólo al caso en que la comunidad se disuelva por muerte de
uno de los esposos, sino cuando la disolución se produzca por alguna de las otras causales y siempre que se
cumplan las condiciones indicadas. (Se puede hacer sin intervención de los jueces).

b. Partición mixta: pueden presentar un convenio regulador ante el abogado y luego presentarlo ante el juez
para que lo homologue y luego lo mande a inscribir
Los arts. 438 y 439 establecen que en el caso que el divorcio sea peticionado en forma bilateral, los cónyuges
deben acompañar un convenio regulador que, entre otros aspectos, puede contener cuestiones relativas a la
distribución de los bienes. Esto significa que los esposos agregarán un instrumento privado donde acordarán
sobre los aspectos relativos a los bienes que integran la comunidad y su atribución.
Una segunda forma de la partición mixta es la transacción, cuando los cónyuges discuten sobre si los bienes son
propios o gananciales y recompensas y durante el juicio llegan a un acuerdo, en este caso habrá un modo normal
para determinar el proceso que es la transacción, harán un acuerdo y lo homologaran.
Una tercera forma es que en el divorcio no acuerden la comunidad de gananciales, pero lo acuerden con
posterioridad, entones presentan un convenio para que sea homologado ante el juez pero desvinculado de la
acción de divorcio.
c Partición judicial: si no están de acuerdo, no son capaces y hay terceros que se oponen a la particion privada.
La partición judicial es necesaria cuando, conforme al art. 2371 del CCyCN (en virtud de la remisión que realiza el
art. 500), uno de los esposos o el cónyuge supérstite (o uno de los herederos del causante) sean incapaces, con
capacidad restringida o estén ausentes; cuando un tercero con interés legítimo se opusiere a la partición privada,
o en caso de desacuerdo entre los interesados. ( aquí se hace mediante un juicio, interviene el juez).

El Código establece, de manera expresa, la figura del partidor, así como la posibilidad de que cualquiera de los
copartícipes soliciten la licitación de alguno de los bienes de la herencia, al tiempo que contempla las diferentes
etapas del proceso particional y los objetivos de cada una ellas :composición de la masa, formación de lotes,
asignación, entre otras.

ARTICULO 497 Masa partible. la masa común se integra con la suma de los activos gananciales líquidos de 1 y
otro cónyuge.

ARTICULO 498 división. la masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges, sin consideración al
monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. si se produce por
muerte de 1 de los cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese
correspondido al causante. si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente
acordado.

ART 499 Atribución preferencial Este instituto es novedoso en nuestro derecho y viene a solucionar una cuestión
no prevista en el régimen anterior.

Existen casos donde uno de los cónyuges posee más interés en conservar algún bien que el otro, sea por razones
espirituales o económicas. Así la norma permite que quien pretenda la atribución de la producción artística que
hubiere creado o los bienes que usa para el ejercicio de su profesión, un establecimiento comercial o la vivienda
que ocupa, solicitar le sea atribuida en forma preferencial compensando en dinero al otro las eventuales
diferencias que pudieran surgir.

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-Los bienes para el ejercicio profesional son exclusivo interés del cónyuge profesional y le deben ser atribuidos.

-Puede suceder que los cónyuges tengan un establecimiento de tipo comercial de carácter ganancial y uno de
ellos tenga interés en conservarlo sin partirlo o tal vez su división nos es conveniente por no permitir a alguno de
ellos permanecer en esa actividad.

-En estos casos cualquiera de los cónyuges puede pedir que le sea asignado íntegramente, compensando con
otros bienes.

-Por último uno de los cónyuges puede encontrarse cómodo en el último hogar conyugal o ser este funcional al
modo en que tiene organizadas sus actividades o las de los hijos, por ello la norma lo incluye. En principio la
atribución preferencial podrá hacerse por acuerdo entre los esposos, a falta de acuerdo el cónyuge que la
pretenda deberá solicitarla al juez y la cuestión deberá sustanciarse

ARTÍCULO 501.- Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de los bienes de la comunidad están a
cargo de los cónyuges, o del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata de su participación en los
bienes.
ARTÍCULO 502.- Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores. Después de la partición, cada
uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes
propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales.
ARTÍCULO 503.- Liquidación de dos o más comunidades. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de
dos o más comunidades contraídas por una misma persona, se admite toda clase de pruebas, a falta de
inventarios, para determinar la participación de cada una. En caso de duda, los bienes se atribuyen a cada una de
las comunidades en proporción al tiempo de su duración.
ARTÍCULO 504.- Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene derecho a la
mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial
formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad.

Régimen de separación de bienes

Una de las grandes modificaciones introducidas por el Código al régimen patrimonial del matrimonio gira en torno
a la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes, al que, en el CC, solo se podía acceder mediante
decisión judicial frente a supuestos en los que se demostrara la ineptitud en la gestión de los bienes, o bien frente
al abandono voluntario de la convivencia marital o la declaración de incapacidad del cónyuge.

En este sistema no hay distinción alguna entre bienes propios y gananciales. Solo se puede hablar de bienes
personales o privativos. Ninguna comunidad surge con el matrimonio, de modo que ningún cónyuge tiene
derecho actual o eventual sobre las ganancias del otro.

Cada cónyuge conserva la independencia de su patrimonio y, por ende, retiene la propiedad y el exclusivo uso,
goce y disposición de sus bienes y de los frutos de los mismos, tanto de los que sea titular a la fecha de comenzar
el régimen de separación como respecto de los que adquiera, por cualquier modo legítimo, durante su vigencia.

El régimen de separación de bienes, como su propia denominación lo expresa, consiste en que cada uno de los
cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes personales, y se hace responsable por las deudas
que contrae con excepción de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 461 CCyC.

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ARTÍCULO 505.- Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva
la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456.

Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461. El Código
instituye un conjunto de disposiciones indisponibles que se imponen a los cónyuges: Se impone la realización de
un conjunto de contribuciones de parte de los cónyuges, consistente en los aportes necesarios para alcanzar su
propio sostenimiento, el del hogar y el de la descendencia común.

En materia de gestión, se decide una única restricción consistente en contar con el asentimiento del cónyuge no
titular del bien cuando se trate de la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y de los muebles
indispensables de esta, así como para transportarlos fuera de ella.

Se consagra el principio general de la inejecutabilidad del inmueble que constituyera la vivienda familiar por las
deudas contraídas tras la celebración de las nupcias. -Se establece el principio genérico de responsabilidad
separada por deudas, regla que se complementa con supuestos de solidaridad legal pasiva frente a las deudas
destinadas a satisfacer las necesidades ordinarias del hogar, o aplicadas para lograr el sostenimiento y la
educación de los hijos comunes.

ARTÍCULO 506.- Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los
cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya
propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el juez puede negarla si afecta el
interés familiar.

ARTÍCULO 507.- Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por la
modificación del régimen convenido entre los cónyuges. El Código regula con claridad las dos formas por las que
puede cesar el régimen de separación de bienes:

-En forma convencional, por modificación consensuada por los cónyuges adscribiendo al régimen de comunidad

-Por disolución del matrimonio: divorcio, muerte comprobada o presunta de uno o ambos cónyuges, y por
nulidad de matrimonio putativo en el que se hubiere acordado régimen de separación.

ARTÍCULO 508.- Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre los cónyuges
separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la
partición de las herencias. Como en este régimen no existe expectativa de participación en los bienes de
propiedad del otro cónyuge, no hay bienes sujetos a partición. Salvo el supuesto en que los cónyuges fueren
condóminos. En tal caso, extinguido el régimen de separación, aquellos podrán acordar el modo de partirlo y, si
no lograren consensuarlo, regirán las normas de la partición hereditaria.

UNIONES CONVIVENCIALES

En el art. 509 se la define como la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria,
estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o
de diferente sexo".
Características

A-Las uniones basadas en relaciones afectivas de carácter singular, pública, estable, notoria y permanente.
Estos caracteres tienden a demostrar que no se trata de relaciones pasajeras sino de parejas consolidadas.

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-singular: no puede mantenerse dos uniones convivenciales a la vez, ni tampoco estar Unido en matrimonio y en
Unión convivencial.
-Pública y notoria: que no se trate de una Unión oculta o clandestina.
-estable y permanente: que la Unión se prolongue a través del tiempo.

B-De dos personas que conviven y compartir un proyecto de vida común: La Unión convivencial se limita a dos
personas, descargándose relaciones múltiples o comunitarias. la convivencia es un requisito indiscutible en la
Unión convivencial.

C-Sean del mismo o de diferente sexo: al igual que el matrimonio, el nuevo código no exige que la Unión
convivencial sea entre un hombre y una mujer.

Requisitos: art 510


para que la Unión convivencial surte efectos jurídicos integrantes deben reunir los siguientes requisitos:

a-ser mayor de edad: o sea tener 18 años


b-no estar Unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el 2º grado.
c-no estar Unido por vínculo de parentesco por afinidad en línea recta
d-no tener impedimento de ligamen ni estar registrada otra Unión convivencial de manera simultánea.
e-haber convivido como mínimo durante dos años.

Prueba de la Unión convivencial art 512


La Unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba, la inscripción en el registro de uniones
convivenciales es prueba suficiente de su existencia.

Registración de la Unión convivencial art 511


La existencia de la Unión convivencial, su exhibición y los pactos que Los integrantes de la pareja hayan celebrado
se escriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una Unión convivencial sin la previa cancelación de la pre existente.
La registración de la existencia de la Unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes

Qué debe registrarse? la existencia de la Unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la
pareja hayan celebrado.
quienes deben registrar la existencia de la unión convivencial? ambos integrantes
donde se inscriben? En el registro civil que corresponda a la jurisdicción local.
qué ocurre si hay una inscripción previa alguno de los integrantes? para poder inscribir la nueva deberá cancelar
la preexistente.

PACTOS DE CONVIVENCIA art 513


Pactos de convivencia: Los pactos de convivencia pueden realizarse sobre cuestiones que no afecten el orden
público, éste es el limite impuesto a la autonomía de la voluntad; es un piso mínimo de derechos del cual los
convivientes no se pueden apartar, es el núcleo duro o régimen primario; si se pueden establecer mejores
derechos, pero no peores. Fuera de ello pueden realizar pactos de convivencia sobre lo que quieran.
Artículo 513:”las disposiciones de este Titulo son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este
pacto deber ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto los dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522.”
Que el pacto deba ser hecho por escrito no implica que deba hacerse por escritura pública.

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Contenido
Articulo 514:”los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones:
1) La contribución a las cargas del hogar durante la vida común;
2) La atribución del hogar común, en caso de ruptura;
3) La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia.” Las
cuestiones enumeradas en el artículo sobre que puede regular el pacto de convivencia son enunciativas, las
personas pueden regular sobre lo que ellas quieran.

Límites a los pactos de convivencia: art 515 No pueden ser contrarios al orden público, ni el principio de igualdad
de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la Unión con
vivencial.
A-No pueden dejar sin efecto:

1.el deber de asistencia


2.la contribución a los gastos del hogar
3.la responsabilidad de las deudas frente a terceros
4.la protección de la vivienda familiar

B-No puede ser contraria:

1-Al orden público


2-al principio de igualdad de los convivientes
3-a los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la Unión convivencial

Modificación y cesación: Articulo 516:


”los pactos pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. El cese de la convivencia
extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro.”

Oponibilidad frente a terceros: Articulo 517:


”los pactos, su modificación y recisión son oponibles frente a terceros desde su inscripción en el registro previsto
en el artículo 511 y en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se escribió en esos registros
cualquier instrumento que constaté la ruptura.

EFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES DURANTE LA CONVIVENCIA

Articulo 518 relaciones patrimoniales :”las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo
estipulado en el pacto de convivencia. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las
facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con las restricción regulada en este
Titulo para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella.” Es
decir, que en primer lugar las relaciones económicas se rigen por el pacto que hayan hecho los convivientes y en
caso de que este falta ambos tendrán la libre administración y disposición de los bienes que son de su titularidad.

Articulo 519 asistencia: “los convivientes se deben asistencia durante la convivencia”. Este artículo se refiere a
que los convivientes se deben alimentos mientras dure la convivencia.
Articulo 520 contribución a los gastos del hogar: “los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos
domésticos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 455

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Articulo 521 responsabilidad por las deudas frente a terceros: “los convivientes son solidariamente responsables
por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto en el articulo
461.”

Articulo 522 protección de la vivienda familiar: “si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los
convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los
muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del
bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha
dado su asentimiento puede demandar la nulidad de acto dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo
conocido, y siempre que continuase la convivencia.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión
convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento
del otro.”

Relaciones patrimoniales
A-Propiedad de los bienes
Puede pactarse que los bienes adquiridos durante la unión deban inscribirse en condominio o se compartan a la
finalización, a falta de pacto cada uno conservará lo bienes que haya adquirido durante la unión.
B- Administración y disposición de los bienes
A falta de pacto cada uno de los convivientes tiene la libre administración y disposición de los bienes adquiridos
durante la unión (art. 518). La única restricción a este poder de disposición recae sobre la vivienda familiar y su
ajuar y lo analizaremos más adelante (art. 522).
C- Contribución a los gastos del hogar
El art. 520 dispone: “los convivientes tiene la obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con
lo dispuesto en el art. 455”. La norma hace una remisión expresa al deber de contribución entre cónyuges. Así los
convivientes deberán contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, de acuerdo a
sus ingresos. Por gastos del hogar debe entenderse lo indispensable para la subsistencia de los habitantes de la
vivienda.
D-Sostenimiento de los hijos comunes y no comunes
Ambos convivientes deben contribuir a las necesidades del hogar, de los hijos comunes y de los hijos del otro
cónyuge que conviven con ambos. El sistema del CCyCN parte de considerar que la convivencia familiar lleva
inherente la presencia de ciertas necesidades de sus miembros y determina que los bienes de ambos convivientes
se hayan sujeto a su satisfacción en proporción a sus recursos. Tal deber deriva directamente de los principios de
colaboración y solidaridad combinados con los de libertad e igualdad. De manera general podemos apreciar que
el deber de contribución está referido a los gastos de mantenimiento o subsistencia de la familia entendida en
sentido restringido es decir los convivientes y los hijos, sin perjuicio de comprender a los familiares cuando
conviven en conceptos de gastos del hogar.

Ambos convivientes deben contribuir a las necesidades de los hijos comunes y de los hijos incapaces de uno de
los cónyuges que convivan con ellos. Tal contribución no es exactamente igual porque en el caso de los hijos
comunes, la obligación se extiende, aun cuando no convivan con los padres:

A- Durante la menor edad, y mientras exista obligación alimentaria es decir hasta los 21 años (art. 658, CCyCN)
B- Durante la incapacidad, en caso de incapaces. o Hasta los 25 años mientras estudien o se capaciten (art. 663,
CCyCN).

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C- Siempre que le falten medios para alimentarse y que no sea posible adquirirlo con su trabajo (art. 622, CCyCN).
Mientras que para el supuesto de hijos de uno solo de los cónyuges, para que exista deber de contribución deben:
A- Convivir en el hogar común.
B- Ser incapaces.
C- No se extiende al supuesto en que no convivan en el hogar convivencial.
D- No se extiende al caso de hijo mayor que se capacita

Responsabilidad por las deudas frente a terceros

El art. 521 establece que “los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos
hubiera contraído con terceros de conformidad al art. 461”. Esta norma es indisponible para las partes
encontrándose prohibido todo pacto en contrario (art. 513). Entendemos que las cláusulas que contradigan este
principio se tendrán por no escritas. Pero no cualquier deuda genera responsabilidad solidaria entre los
convivientes. De acuerdo al art. 461 serán las contraídas para solventar las necesidades ordinarias del hogar, o el
sostenimiento y la educación de los hijos comunes y los menores o incapaces hijos de cualquiera de los
convivientes siempre que convivan en el hogar convivencial.

Asistencia

Los convivientes se deben recíprocamente asistencia y no pueden dejar de lado este deber convencionalmente.
Ella abarca una faz moral y otra material. La asistencia moral es el respeto y cuidado mutuo entre los
convivientes, la atención especial en el trato cotidiano, compartiendo sus emociones, alegrías, sufrimientos en el
cuidado ante una enfermedad y en los emprendimientos laborales.

Protección de la vivienda familiar

Al hogar en el que los convivientes asienten su unión se lo denomina “hogar convivencial” o “vivienda familiar”. Al
igual que la vivienda matrimonial, se encuentra protegida por el art. 14 bis de la CN.

Protección de la vivienda familiar entre convivientes

Para disponer de este bien el titular registral deberá contar con el asentimiento del otro conviviente. A diferencia
del art. 1277 del CCiv., aquí se encuentra utilizada correctamente la palabra “asentimiento”, ya que el otro
conviviente no es parte en el acto. La norma no exige la existencia de hijos menores o con capacidad restringida o
con discapacidad para su aplicación.

Protección de la vivienda convivencial frente a terceros

Como regla general, el art. 522 en su último párrafo prohíbe la ejecución de la vivienda familiar por deudas
contraídas después de la inscripción de la unión, excepto que dichas deudas hayan sido tomadas por ambos
convivientes o por uno de ellos, con el asentimiento del otro.

Efectos del cese de la convivencia

Articulo 523:”la unión convivencial cesa:

1) Por la muerte de uno de los convivientes;

2) Por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes;

3) Por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;

4) Por el matrimonio de los convivientes;

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5) Por mutuo acuerdo;

6) Por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro;

7) Por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a


motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de la vida en común.”

El cese produce determinados efectos, estos son:

1) La posibilidad de cualquiera de los convivientes a reclamar la compensación económica

2) La posibilidad de reclamar la atribución del uso de la vivienda familiar

3) Y la posibilidad de reclamar la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes, es decir,
la invocación del derecho real de habitación gratuito del conviviente supérstite .

Compensación económica art 524

El art. 524 otorga al conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, la posibilidad de accionar por
compensación económica contra el otro conviviente. La única diferencia que se advierte con la prevista para el
matrimonio es que en este caso cuando la compensación se establezca en una renta periódica, su plazo no puede
exceder el tiempo que haya durado la unión convivencial.

Artículo 525 Fijación judicial de la compensación económica:”el juez determina la procedencia y el monto de la
compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras:

1) El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión


2) La dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe
prestar con posterioridad al cese
3) La edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
4) La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación
económica;
5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente;
6) La atribución de la vivienda familiar

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de
las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el articulo 523.

Distribución de los bienes art 528

Los convivientes tienen la posibilidad de pactar la manera de distribución de los bienes en caso de ruptura a
través del pacto convivencial. A falta de éste, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el
patrimonio al que ingresaron.

Atribución del uso de la vivienda familiar art 526

El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los
siguientes supuestos:

1) Si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad;

2) Si acredita la extremada necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata.

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De conformidad con lo dispuesto en el art. 514, inc. b), en cuanto a la atribución del hogar prevalece la autonomía
de la voluntad. En este orden de ideas, los convivientes podrán acordar: 1) a qué conviviente se le va atribuir el
uso de la vivienda; 2) establecer o no un plazo de duración; 3) establecer un canon locativo a favor del otro
conviviente de acuerdo a la titularidad del bien; 4) restringir la disposición del inmueble durante un plazo
determinado; etcétera

Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes art 527

En el supuesto de muerte de unos de los convivientes, se otorga al supérstite la posibilidad de invocar contra los
herederos del difunto el derecho real de habitación.

art. 527 dice “Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El conviviente supérstite
que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el
derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del
causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en
condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.

Unidad IV Filiación: determinación de la maternidad y la paternidad, reconocimiento. Acciones de filiación:


matrimonial y extramatrimonial. Técnicas de reproducción humana asistida. Adopción. Responsabilidad
parental: titularidad, ejercicio, administración y usufructo. Progenitores adolescentes Responsabilidad de los
padres por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores de edad. Tutela y Curatela. Salud mental.
Violencia Familiar.

FILIACIÓN

Es la manera en la cual el ordenamiento jurídico encuentra la forma de vincular a los padres con sus hijos.

Articulo 558 fuentes de la filiación :”la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de
reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de
reproducción humana asistida, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las
disposiciones de este Código.

Ninguna persona puede tener mas de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.”

El art 558 establece un límite: nadie puede tener más de dos vínculos filiales sin perjuicio de ellos hay por lo
menos dos casos en los cuales se ha admitido la posibilidad de tres vínculos filiales. Uno es un caso anterior al
CCyC en mar del plata donde dos mujeres hicieron una práctica casera con material genético de un amigo y
pretendieron la inscripción de los 3 y fue autorizado por las autoridades registrales. El segundo caso es un caso
mas reciente de Tucumán donde una niña tenia dos personas que la trataban como su padre, uno era el marido
de la madre y otro era quien le había dado el material genético y como la niña los trataba a los dos como padres
la jueza decidido que esa niña iba a tener 3 vínculos filiales , pero ya hay fallos que establecen que es
constitucional el limite de dos vínculos filiales establecidos por el art 558.

Es decir que las fuentes de filiación son:

1) la naturaleza, que tiene por origen el vínculo biológico.

2) las técnicas de reproducción humana asistida, que tiene como base el consentimiento, libre, pleno e
informado brindado previo al procedimiento y pueden ser homologas (con gametos de la pareja) o heterólogas
(con gametos de terceros).

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3) La adopción, que tiene por base a la ley y puede ser simple o plena.

Artículo 559 certificado de nacimiento: el registro del Estado civil y capacidad de las personas solo debes expedir
certificado de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no
durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada.

Dentro de la filiación por naturaleza se van a tener en cuenta dos temas:

1. Determinación:

Modo en el cual el ordenamiento jurídico vincula a la madre con su hijo o al padre con su hijo

2. Acciones:

Tienen que ver con una determinación previa o eventualmente una no determinación previa y la necesidad del
ordenamiento de establecer mediante que acciones se va a obtener esa determinación.

Determinación:

Puede ser:

1) Legal: cuando la propia ley, en base a ciertos supuestos o hechos, la establece;

2) Judicial: la que resulta de una sentencia que declara la paternidad o la maternidad de una persona con
respecto a otra;

3) Voluntaria: por el reconocimiento unilateral de un hijo

DETERMINACION DE LA MATERNIDAD:

En la filiación por naturaleza el vínculo biológico que determina la maternidad resulta del parto. En este caso no
importa la voluntad; la maternidad escapa a la voluntad de quien da a luz y del hijo. Parir crea un vínculo jurídico
entre el que nace y quien da a luz. Siempre es necesario que haya un agente de salud que certifique el hecho
biológico del nacimiento.

Articulo 565 principio general: “en la filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la prueba del
nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un certificado del
médico, obstétrica o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la
maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la solicita o
quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. Si carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la
inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los
ordenamientos relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.”

La maternidad se determina por tres cuestiones

a. El hecho del parto (se prueba con el certificado del médico obstetra que establece que se realizó un
parto)

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b. La identidad del nacido (identificación del niño nacido en ese parto antes del corte del cordón umbilical.
Esto en la práctica en general no se hace y que se hace mediante una gotita de sangre)
c. Identificación de la madre (que esa mujer que dio a luz a ese niño es la que ha participado de ese parto)

En general se sigue la regla de Paulo por el cual MATER SEMPRE CERTA (la madre siempre es cierta) y se sigue del
parto.

DETERMINACION DE LA PATERNIDAD

Paternidad matrimonial:

Determinación de la filiación matrimonial. Presunciones legales: Articulo 566 presuncion de filiación: “excepto
prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y
hasta los trescientos días ( 10 meses) posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del
matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte.

Es decir se presumen hijos del cónyuge los nacidos de una mujer casada durante el matrimonio y hasta los 300
días posteriores a su extinción por divorcio o por separación de hecho (ART 566). Presuncion legal que deriva del
vínculo matrimonial. Se supone que los cónyuges tienen entre si un deber moral de fidelidad de acuerdo por lo
dispuesto en el art 431 y ese deber moral justifica la existencia de esta presunción.

Separación de hecho: Articulo 567:”aunque falte la presunción de filiación en razón de la separación de hecho de
los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de estos si concurre consentimiento de ambos, haya nacido
el hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida. En este último caso, y con
independencia de quien aporto los gametos, se debe haber cumplido además con el consentimiento previo,
informado y libre y demás requisitos dispuestos en la ley especial.”

Matrimonios sucesivos: Articulo 568:”si median matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz, se presume que
el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o la anulación del primero y dentro de los ciento
ochenta días ( seis meses) de la celebración del segundo, tiene vinculo filial con el primer cónyuge; y que el
nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días
de la celebración del segundo tiene vinculo filial con el segundo cónyuge. Estas presunciones admiten prueba en
contrario.” Formas de determinación.

Formas de determinación: Articulo 569:”la filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

1) Por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del
matrimonio, de conformidad con las disposiciones legales respectivas;

2) Por sentencia firme en juicio de filiación

3) En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, por el consentimiento previo, informado y libre
debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.”

Paternidad extramatrimonial:

Este es el caso de alguien que da a luz estando soltera. Si o si hay padre, es decir hay un vínculo genético o
biológico; pudiendo haber habido o no una relación sexual.

Articulo 570 principio general: “la filiación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento, por el
consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por la

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sentencia en juicio de filiación que la declare tal.” El reconocimiento es el acto jurídico unilateral por el que una
persona declara que otra es su hijo. Este tiene el carácter de irrevocable y formal mediante el cual queda
determinado el vínculo filial con otra persona con la que se tiene un vínculo biológico o genético.

Articulo 571: formas del reconocimiento “la paternidad por reconocimiento del hijo resulta:

1) De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en
oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente;

2) De la declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido;

3) De las disposiciones contenida en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma
incidental.” El reconocimiento es declarativo, es decir se es padre desde que el hijo nació, pero algunos efectos
empiezan a tener eficacia luego del reconocimiento.

Artículo 572 notificación del reconocimiento: “el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas debe
notificar el reconocimiento a la madre y al hijo o su representante legal.

Artículo 573 caracteres del reconocimiento: “el reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a
modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo. El reconocimiento del hijo ya
fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama, excepto
que haya habido posesión de estado de hijo.”

Artículo 574 reconocimiento del hijo por nacer :”es posible el reconocimiento del hijo por nacer, quedando
sujeto al nacimiento con vida.”

Presunción de la paternidad en el caso de uniones convivenciales: Articulo 585:”la convivencia de la madre


durante la época de la concepción hace presumir el vinculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición
fundada.” Este no es un supuesto de determinación legal, sino, una presunción probatoria.

Consecuencias de la falta de reconocimiento. Daños y perjuicios: Articulo 587:”el daño causado al hijo por la
falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capitulo 1 del Titulo V del Libro
Tercero de este Código.”

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

La filiación es un estado simbólico que nombra a un niño como hijo de alguien. Es el vínculo jurídico que une a los
hijos e hijas con sus padres y/o madres, independientemente de la fuente filiatoria. El artículo 558 incorpora a las
técnicas de reproducción humana asistida como fuente filiatoria.

La ley 26862 defina estas técnicas de la siguiente manera: Artículo 2:”a los efectos de la presente ley, se entiende
por reproducción medicamente asistida a los procedimiento y técnicas realizados con asistencia médica para la
consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la
donación de gametos y/o embriones.”

Las técnicas de reproducción humana asistida incorporadas por el Código pueden ser de dos tipos: homologa (la
pareja utiliza gametos propios) y heterologa (se utilizan gametos de terceros); a su vez estas se subdividen en dos
modalidades que son: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Las practicas a su vez, pueden ser de baja
o de alta complejidad: Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre
óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de
ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina,
intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante. Es decir aquella en la que se coloca el semen

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dentro del cuerpo de la mujer; la fecundación no es extracorpórea, solo se acerca el semen al útero de la mujer,
se lo inserta en la vagina de la mujer lo más cerca del útero; este tratamiento se realiza en una clínica.

Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar
por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática
de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la
vitrificación de tejidos reproductivos. Es decir es una fecundación extracorpórea que se realiza en un laboratorio y
tiene dos modalidades: la fecundación in vitro que implica extraer el ovulo de la mujer y acercarle el semen que
nada hasta el ovulo; y la ICSI en la que se extrae el ovulo de la mujer con jeringa y se inyecta el espermatozoide en
el núcleo del ovulo.

Las disposiciones más relevantes son, al igual que acontece en la ley base 26.862, los arts. 7º y 8º. El primero se
refiere a los beneficiarios y en especial, a la cuestión del consentimiento. Así, la primera parte del articulado
expresa que "El consentimiento informado debe ser prestado por la persona que requiera la aplicación de
técnicas de reproducción médicamente asistida, antes del inicio de cada una de ellas

El consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia clínica con la firma del titular del
derecho expresando su manifestación de voluntad." La segunda parte se dedica a resolver el tema de la
revocación del consentimiento al afirmarse que "En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida
de baja complejidad el consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento, o hasta antes del
inicio de la inseminación. En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, el
consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del embrión".

En lo que respecta al consentimiento, está en total consonancia con lo dispuesto en la primera parte del

El art. 560 referido, precisamente, al "Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida" en el que
se establece que "El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las
personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida.

Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones". De esta
manera, tal es la importancia del consentimiento informado en las TRHA que no sólo este elemento ocupa un
lugar central en la regulación de la filiación en el Código Civil y Comercial, sino también en la ley 26.862 y en su
reglamentación, previéndose en este último instrumento que tal acto puede acontecer hasta antes del inicio de
cada procedimiento o técnica de reproducción médicamente asistida.

Esto quiere decir, que si se utiliza el material genético en fresco, o sea, directamente luego de su extracción sin
que se lo crioconserve, sólo basta ese consentimiento, sin perjuicio del consentimiento para la extracción; en
cambio, si se procede a la crioconservación de los gametos o embriones, ante un nuevo procedimiento para otra
transferencia, el consentimiento debe prestarse una vez más.

Artículo 560 consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. el centro de salud interviniente
debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de
reproducción humana asistida. este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de
gametos o embriones.

Este límite para revocar, guarda vinculación con la posición que se toma en el proyecto respecto al comienzo de la
existencia de la persona humana: "La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno
materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la
mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado" (articulo 19).

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Artículo 561 formas y requisitos del consentimiento. la instrumentación de dicho consentimiento debe contener
los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante Escribano público o
certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. el consentimiento es libremente
revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión.

Artículo 562 voluntad procreacional :”los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de
quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre
en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos.” Derecho a la identidad

Artículo 563 derecho a la información :”la información relativa a la persona que haya nacido por el uso de
técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo
base para la inscripción del nacimiento.”

Artículo 564 contenido de la información ”a petición de las personas nacidas a través de las técnicas de
reproducción humana asistida, puede: 1) Obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos
médicos del donante, cuando es relevante para la salud

2) Revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por
el procedimiento más breve que prevea la ley local.

ACCIONES DE FILIACIÓN:

Existen dos tipos de filiación

Acciones de emplazamiento de estado: En la acción de emplazamiento de estado, la filiación no esta


determinada y es necesario determinarla

Acciones de desplazamiento: es necesario desplazar a una filiación que ya ha sido determinada.

Reglas generales de las acciones de filiación: art 576

1. Imprescriptibles
2. Irrenunciables: no pueden ser renunciadas salvo las TDRHA donde la voluntad procreacional implica la
renuncia a determinadas acciones de filiación
3. La caducidad de instancia solicitada por la parte demandada en un proceso de filiación debe rechazarse
cuando la letrada apoderada de la accionante se haya allanado al planteo, ya que el instituto de
perención resulta incompatible con la norma contenida en el art 706 del CCyC que establece la oficiosidad
del juez en los procesos de familia y en general, con los estándares establecidos en los tratados y la
normativa internación de derechos humanos que consagran el derecho a la identidad (csjn)
4. No es posible establecer una filiación si no se impugna la previamente establecida. No se puede tener dos
padres o dos madres, por eso previamente hay que impugnar la paternidad de ese hijo si esa
determinación ya se ha producido.
5. Se admiten todo tipo de pruebas inclusive las genéticas.

ACCION DE EMPLAZAMIENTO. ACCION DE RECLAMACION DE FILIACION:

Articulo 582 reglas generales :”el hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no
resulta de la inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La acción debe entablarse
contra los cónyuges conjuntamente. El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes

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considere sus progenitores. En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus
herederos.

Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar la acción
iniciada por el o entablarla si el hijo hubiese muerte en la menor edad o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece
ante de transcurrir un año computado desde que alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer
año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a
sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos.

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado
consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan aportado los gametos.”

El objetivo de la acción es el emplazamiento en el estado de hijo o hija cuando el vínculo filial no fue
determinado por algunas de las formas explicitadas en los capítulos 1 a 5 del título V del Código. El objeto de
prueba es la existencia o inexistencia de vínculo biológico.

La legitimación activa para la acción de reclamación de la filiación se concede al hijo y sus herederos. El hijo
tiene la acción en todo tiempo, mientras que sus herederos pueden continuarla en caso de que el hijo fallezca
durante el proceso o iniciarla en los casos en que fallezca en la menor edad o siendo incapaz o antes de
transcurrir un año computado desde que alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año
siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda. En este último supuesto, la
acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos.

En cuanto a la legitimación pasiva, la acción debe dirigirse contra los progenitores. Si la filiación es matrimonial
debe demandarse a ambos cónyuges como un litisconsorcio pasivo necesario, ya que si la madre se encuentra
casada, hace nacer la presunción de filiación en relación a su cónyuge, por lo cual éste último debe tener la
oportunidad de participar del proceso cuya sentencia surtirá efectos sobre su persona.

Artículo 584 posesión de estado :”la posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor
que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético.”

Objeto: emplazar en el estado de hijo, para ello es necesario probar la existencia de un nexo biológico entre la
persona que reclama y la persona reclamada

Legitimación activa: El hijo y el Ministerio Público

Prescripción: la accion no prescribe ni caduca.

Daños: En caso de no reconocimiento voluntario se puede reclamar daños por ese no reconocimiento voluntario.
En general la doctrina admite las reclamaciones de dyp por el no reconocimiento voluntario por el daño que le
genera a ese niño el hecho de que se sabrá toda la vida no querido por su progenitor.

Alimentos provisorios durante el ejercicio de la accion de reclamación de filiación Art 585: Como son alimentos
donde el vínculo juridico todavía no está determinado entre padre e hijo o entre madre e hijo, los jueces tienden
a ser estrictos en cuanto a la fijación de esa cuota de alimentos provisorios.

Acción del Ministerio Púbico:

Artículo 583:”en todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto solo con la filiación materna, el
Registro Civil debe comunicar al Ministerio Publico, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y el
reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar a la madre a suministrar el nombre
del presunto padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la

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identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento; previamente se hace saber a la madre las
consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación falsa.

Antes de remitir la comunicación al Ministerio Publico, el jefe u oficial del Registro Civil debe citar a la madre e
informarle sobre los derechos del niño y los correlativos deberes maternos, de conformidad con los dispuesto en
la ley especial. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Publico para promover acción
judicial.” El articulo regula el deber del Registro Civil de comunicar al Ministerio Público, a través de la figura del
Asesor o Defensor de Menores según la jurisdicción, los nacimientos inscriptos sólo con filiación materna, para
que luego el organismo que recibe la comunicación procure, a través de la citación de la madre, individualizar al
padre del niño a los efectos de efectivizar la determinación del vínculo faltante, ya sea por un posterior
reconocimiento o por el ejercicio de una acción de reclamación de filiación.

Es decir que es Ministerio Publico:

1. Es anoticiado por el registro de estado civil y capacidad de las personas cuando se anota un niño sin
filiación conocida, fundamentalmente sin filiación paterna conocida. (Ej el caso de una mujer que anota a
su hijo como soltera, es decir no tiene filiación paterna determinada)
2. Debe citar a la madre con el fin de que aporte datos de quien es el padre del niño. La mujer aportará o no
y una vez que tenga el ministerio publico esos datos podrá iniciar por sí la acción de reclamación de
filiación en representación del niño. La acción no requiere consentimiento de la madre.

ACCION DE DESPLAZAMIENTO. ACCION DE IMPUGNACION DE LA FILIACION PRESUMIDA POR LEY:

ACCION DE IMPUGNACION DE LA MATERNIDAD

Artículo 588:”en los supuestos de determinación de la maternidad de conformidad con los dispuesto en el
articulo 565, el vinculo filial puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta
acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo, la madre, el o la cónyuge y todo tercero que invoque un
interés legitimo.

En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida la falta del vinculo genético no puede invocarse
para impugnar la maternidad, si ha mediado consentimiento previo, informado y libre.”

La acción de impugnación de la maternidad tiene por objeto desplazar el vínculo materno-filial cuando la
mujer no es la madre del hijo que pasa por suyo. La prueba estará orientada a demostrar la inexistencia de
nexo biológico entre madre e hijo, por lo cual, más allá de la amplitud probatoria que surge del articulo 579 del
Código Civil, la prueba fundamental serán los exámenes genéticos.

Objeto: Probar que el vinculo filiar puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.
Puede darse por sustitución de parto o cambio de hijo

Legitimación activa: el hijo, la madre, el o la conyuge y cualquier tercero con interés legitimo

Prueba: habrá que probar que no hay vinculo genético por no ser la madre del hijo que pasa por suyo

Caducidad: caduca si transcurre un año de la inscripción del nacimiento o desde que conoció la sustitución o
incertidumbre sobre la edad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo.

ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN PRESUMIDA POR LEY

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Articulo 589 impugnación de la filiación presumida por ley: “el o la cónyuge de quien da a luz puede impugnar el
vinculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la
interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la separación de hecho o de la muerte, mediante la
alegación de no poder ser el progenitor, o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente
mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen o en el interés del niño.

Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo medio de prueba, pero no es suficiente la sola declaración
de quien dio a luz.

La acción de impugnación tiene como objeto obtener el desplazamiento del vínculo filial de los hijos nacidos
durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o
nulidad, de la separación de hecho, de la muerte o presunción de fallecimiento alegando "no poder ser el
progenitor, o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con
las pruebas que la contradicen o en el interés del niño”.

El objeto de prueba del proceso será la inexistencia de vínculo biológico presumido, mencionando el artículo que
podrá recurrirse a todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de quien dio a luz.

Artículo 590 impugnación de la filiación presumida por ley- legitimación y caducidad: “la acción de impugnación
de la filiación del o la cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por este o esta, por el hijo por la madre y por
cualquier tercero que invoque un interés legitimo.

En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos pueden impugnar la filiación si el deceso se produje
antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caduca para ellos
una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del legitimado.”

Objeto: Desplazar una filiación presumida por la ley (es decir la filiación del art 566)

Legitimación activa: al hijo, al marido, a la madre, y al presunto progenitor biológico del hijo que se intenta
reclamar. Legitimación es amplia porque en el régimen anterior solo se permitía la acción del hijo y del marido y la
ley a sumado mas actores a esta acción.

Prueba: lo que deberá probarse es que la presunción legal no puede ser mantenida por pruebas que la
contradicen fundamentalmente la prueba de ADN. La declaración de la madre no es suficiente.

Caducidad: caduca el derecho a pedir la impugnación de la filiación.

Hijo: no existe plazo, puede iniciarlo en cualquier tiempo.

Resto de los legitimados: tienen un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento
que el niño podría no ser de quien la ley presume.

ACCION DE DESPLAZAMIENTO. ACCION DE NEGACION.

Cuando el niño nace dentro del matrimonio, pero dentro de los primeros 180 días ( 6 meses) de celebrado el
matrimonio, la concepción se produjo fuera del matrimonio, razón por la cual se da una acción diferente que es la
acción de negación tendiente a destruir la presunción de paternidad del cónyuge de la madre por haber nacido el
hijo dentro de esos primeros 180 días.

Articulo 591:”el o la cónyuge de la mujer que da a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio.

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La acción caduca si trascurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de
que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Si se prueba que el o la cónyuge tenía conocimiento del
embarazo de su mujer al tiempo de la celebración del matrimonio o hubo posesión de estado de hijo, la negación
debe ser desestimada. Queda a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la filiación que autorizan los
artículos anteriores.

El objeto de prueba de la presente acción se limita a acreditar la fecha del parto y la del matrimonio, sin
necesidad de recurrir a la prueba de la inexistencia del vínculo biológico, como sí sucede con la impugnación
rigurosa.

La legitimación activa se le otorga a la o el cónyuge de la madre, sustituyéndose el término "marido " utilizado en
la redacción anterior.

La acción debe ser desestimada si se prueba que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo de su mujer
al tiempo de la celebración del matrimonio o hubo posesión de estado de hijo. Queda a salvo, en todo caso, la
acción de impugnación de la filiación que autorizan los artículos 589 y 590 (impugnación rigurosa).

También puede alegarse y probarse como hecho impeditivo para el progreso de la acción, la existencia de nexo
biológico, pero en dicho supuesto se cierra la posibilidad de ejercer, frente a un rechazo de la acción, la
impugnación rigurosa de la filiación en virtud del principio de cosa juzgada.

El párrafo final del artículo excluye la posibilidad de ejercer la acción de impugnación en los supuestos de filiación
por técnicas de reproducción humana asistida si ha mediado consentimiento previo, informado y libre. Ello en
virtud de que la acción tiende a lograr el desplazamiento del vínculo de filiación por naturaleza. En los casos de
reproducción humana asistida el factor determinante de la existencia del vínculo paterno-filial es la existencia de
voluntad procreacional y no la existencia del vínculo biológico.

Legitimación activa: al hijo, a los cónyuges o a cualquier interesado.

Legitimación pasiva: depende de quien inicie la accion. Si le inicia el hijo es contra la madre y el marido. Si la inicia
y el marido contra la madre y el hijo. Si la inicia la madre contra el marido y el hijo. Si la intenta cualquier
interesado contra la madre, el hijo y el marido de la madre.

Prueba: la fecha de nacimiento y la fecha del matrimonio y comprobar que son esos 180 días.

Caducidad: la acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo
conocimiento de que el hijo no puede ser sostenido por la presunción que se da.

ACCION DE DESCONOCIMIENTO PREVENTIVO

Artículo 592 impugnación preventiva de la filiación presumida por ley: “aun antes del nacimiento del hijo, el o la
cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación de la persona por nacer. Esta acción puede ser ejercida,
además por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo.

La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da a luz si la acción es
acogida. Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya
mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan aportado los gametos.”

El objetivo de la acción es impedir que al nacer el niño surja la presunción filiatoria del artículo 566 del presente
Código, por lo cual debe interponerse durante el transcurso del embarazo, es decir que no opere la presunción
de filiación establecida por ley.

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De no ejercerse, no se pierde por ello la posibilidad de interponer la impugnación de los artículos 589 y 590
anteriormente descriptas.

Objeto: Para impedir que opere la presunción legal. Ejemplo: una mujer casada esta embarazada y su cónyuge
sabe que el hijo no es suyo, en ese caso puede iniciar la accion a los efectos de impedir que opere la presunción
legal que nace como consecuencia del nacimiento del vientre de una mujer casada.

Legitimación activa: el cónyuge, la madre, y cualquier tercero interesado

Legitimación pasiva: Depende quien ejerza la acción

Prueba: habrá que probar que no se puede ser el progenitor

Caducidad: El nacimiento o la inscripción del nacimiento operan como causal de caducidad

ACCION DE IMPUGNACION DEL RECONOCIMIENTO: alquien me reconocio pero no es mi padre

Artículo 593:”el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios
hijos o por los terceros que invoquen un interés legitimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier
tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto de
reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo.

La acción de impugnación del reconocimiento tiene por objeto obtener el desplazamiento del vínculo
extramatrimonial generado por el acto voluntario del progenitor que ha reconocido al niño, por no
corresponderse con la realidad biológica. Este último extremo será el objeto de prueba del proceso.

En cuanto a la caducidad de la acción, el hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo, pero los
demás interesados tienen el plazo de un año desde que han conocido el acto de reconocimiento o desde que se
tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo.

Objeto: Una persona ha reconocido a su hijo y el objeto de la acción es hacer caer ese reconocimiento.

Legitimación activa: el hijo o cualquier interesado. No el propio reconociente porque el reconocimiento en tanto
acto juridico es irrevocable, razón por la cual no se le concede accion al propio reconociente para impugnar su
propio reconocimiento.

Legitimación pasiva: dependerá quien inicie la acción contra quien deberá dirigirla

Prueba: que el reconocimiento no se compadece con la realidad biológica.

ACCION DE NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO:

Objeto: Aquí lo que se busca es declarar la nulidad del acto jurídico del reconocimiento y sí está legitimado el
propio reconociente.

Causales de nulidad:

1. Falta de edad de quien lo realizó


2. Por contradecir una filiación previamente establecida
3. Por error dolo o violencia

Legitimado activa de 1 y 2: es el propio reconocido y cualquier interesado

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Legitimado activo 3: quien haya sufrido el vicio y el propio reconocido

Prueba: deberá probarse el error, dolo la violencia o que la filiación contradice una previamente establecida.

Caducidad: no está prevista

PRUEBA EN LOS PROCESOS DE FILIACION

-Prueba genética: prueba por excelencia: genética (adn)

-Negativa de prueba genética: Puede suceder que quien se tiene que hacer la prueba de adn se niegue a hacerla,
el art 579 establece un denominado indicio grave contrario a la pretensión del renuente. La norma hace
referencia a un indicio, es decir que para que un indicio conduzca a certeza, los indicios deben ser graves, precisos
y concordantes. Esto significa que la sola negativa no alcanza en principio para tener por probado el vínculo legal,
habrá que acompañarlo con otras pruebas.

- Carga dinámica de probar (art 710): rique aquí la carga dinámica de probar. En definitiva prueba quien está en
mejor condición de hacerlo

ADOPCIÓN

Artículo 594 concepto: “la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de los
niños, niñas y adolecentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer
sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.

La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las
disposiciones de este Código.”

Entonces la adopción es la tercera fuente de filiación es una institución jurídica que protege el derecho del niño a
vivir en familia; antes no estaba incorporada de manera integral, con el nuevo Codigo Civil y Comercial queda en
pie de igualdad con la filiación por naturaleza y las TRHA ya que no hace distinción, es decir no hay diferencia en
cuanto al vinculo filiatorio sin importar de donde deriva el parentesco (articulo 558).

Tiene por objeto hacer efectivo el derecho humano del niño a vivir en familia, siempre que no pueda estar
garantizado por su familia de origen; de esto último surge que la adopción es subsidiaria a la crianza por la familia
de origen.

Este concepto es incompleto porque sólo se refiere a uno de los tres tipos de adopción. El CCyCN regula tres tipos
de adopción, la adopción de menores, la adopción de mayores y la adopción de integración. Cada una de estas
adopciones tiene características diferentes que justifican un régimen diferente. El concepto dado por el art. 594
sólo alcanza a la adopción de menores de edad que no sea de integración y no comprende a las otras dos.

Por otra parte se conceptualiza a la adopción como institución jurídica, en la forma como tradicionalmente lo
hacia la doctrina argentina donde siempre fue considerada una institución jurídica con una doble finalidad, dar
hijos a quienes carecían de ellos y dar padres a quienes no lo tenían.

La norma hace hincapié en que la finalidad esencial de la adopción es otorgar una familia a niños que por diversas
razones no pueden ser criados dentro de su núcleo social de origen. Sin embargo, la adopción no tiene como
único objetivo brindar una familia a quien carece de ella, ya que esta figura también es hábil para integrar un niño
al nuevo hogar constituido por su progenitor, la llamada “adopción por integración”, cuando se adopta al hijo del
cónyuge. Tipo de adopción que al menos en su conceptualización no fue tenida en cuenta por el nuevo Código

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Civil y Comercial, ya que en este caso, no se presenta el supuesto de carencia de familia al que referencia el
artículo en análisis.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ADOPCIÓN. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. IDENTIDAD. PERMANENCIA EN LA
FAMILIA DE ORIGEN O AMPLIADA. MANTENIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FRATERNOS. DERECHO A CONOCER SUS
ORÍGENES, DERECHO A SER OÍDO art 595

a. El interés superior del niño


El interés superior del niño, se encuentra receptado en la legislación vigente, el CCyCN no hace más que tomar al
mismo de la normativa anterior. Dicho principio se encuentra consagrado además en la Convención sobre los
Derechos del Niño, en su art. 3º párr. 1º expresa: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. El art. 9º de dicho
texto normativo, indica “Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del
niño (...)”.
En efecto, para resolver sobre el otorgamiento de la adopción, en todos los casos el juez o tribunal deberá valorar
el interés superior del menor, que prevalece tanto por sobre el del o de los adoptantes, como por sobre el de los
padres biológicos, sin perjuicio de señalar que dicho interés tiene sin duda no sólo una vinculación con el interés
general de la comunidad, sino también con el interés familiar.

b. El respeto por el derecho a la identidad

Otro de los principios que enumera el nuevo CCyCN es el respeto por el derecho a la identidad, relacionándolo
con el principio anteriormente mencionado, creemos que una de las formas de materializar aquél es a través del
respeto por el derecho a la identidad del niño. La Convención de los Derechos del Niño consagra el derecho a la
identidad de los menores a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (art. 7º); a preservar su identidad y las
relaciones familiares (art. 8º).
El derecho a la identidad personal, presenta en su contenido dos aspectos diversos que, asociados, son valorados
como bienes jurídicos dignos de protección por el ordenamiento jurídico. Una dimensión está asociada con la
identificación del sujeto: nombre, nacionalidad, imagen, su emplazamiento en un estado familiar, su identidad
genética. En la otra dimensión todo lo asociado al plan de vida del sujeto, sus valores, creencias, ideologías
c. Agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada
La permanencia del niño en su núcleo familiar es un principio que está contemplado en la Convención de
Derechos del Niño: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del
niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares p. ej., en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño” (art. 9º).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado extensamente sobre los derechos del niño y la
protección a la familia en su opinión consultiva 17.
En ella ha establecido que el niño tiene derecho a vivir con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus
necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Pero el Máximo Tribunal Americano de Derechos Humanos se ha
preocupado por señalar que el derecho de permanencia con la familia de origen no es un principio absoluto. Y por
ende, si existen motivos fundados, el niño debe ser separado de su familia, ya que el Estado debe preservar su
interés superior.

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Lo dicho hasta acá implica que en materia de adopción no por proteger el derecho de la familia a permanecer con
el niño se puede desproteger al niño abandonado, golpeado, abusado, explotado por sus familiares. Esos
entornos abusivos, nunca son justificados y le privan al niño de la dignidad necesaria para su desarrollo es por ello
que no se debe dudar en que cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la
comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta
función, se deberá recurrir a la adopción y evitar tanto la institucionalización como los problemas relacionados
con el “desplazamiento” de un lugar a otro.

d. La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma


familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones
debidamente fundadas
Respecto a la preservación de los vínculos entre hermanos, nos parece importante destacar, que debe
preservarse tanto en el caso de la adopción plena como en el caso de la adopción simple. En esta última claro está
que incluso tras la adopción subsisten los vínculos de parentesco, éste es su típico efecto y ya era así en el
régimen anterior.
Así se ha dicho que el principio de inseparabilidad de los hermanos, se funda en el interés superior del niño,
habida cuenta de que la convivencia entre los mismos contribuye a la consolidación de los lazos familiares y a la
unidad educativa, favoreciendo la protección de la identidad familiar, en cuanto derecho personalísimo.
d. El derecho a conocer los orígenes art 596
Analizada, por tanto, la legitimación adoptiva, sus consecuencias y todo cuanto la rodea, parece mucho más
valioso anoticiar al menor sobre la verdad y hacerle comprender a los padres adoptivos que ésta es la única
solución, porque “...la adopción no es un acto vergonzante [...] y no tiene por qué crear complejo de inferioridad
alguno. Todo dependerá de que el menor sea informado de su verdadera situación en términos y oportunidad
adecuadas...”.
En consecuencia, y tal como quedó plasmada en el texto de la norma, la obligación legal que aquí analizamos
exige que no engañen al menor adoptado sobre su filiación, ellos son plenamente libres en cuanto a elegir la
forma que estimen más adecuada de revelar la verdad de acuerdo con el nivel de comprensión y madurez que
paulatinamente adviertan en su hijo adoptivo.
El art. 596 otorga efectividad al derecho a conocer los orígenes, en tanto, transforma el compromiso que debían
asumir los padres adoptivos para hacer conocer a su hijo adoptivo su realidad biológica en el reconocimiento
expreso de la existencia de un derecho a conocer los datos relativos a los antecedentes filiales del adoptado.

La edad para ejercer el derecho a conocer los orígenes


En este punto el nuevo CCyCN adopta como postura legislativa no limitar el ejercicio del derecho a una edad
determinada, sino sólo al grado de madurez del niño, niña o adolescente. Es decir, la norma resulta acorde a los
postulados de autonomía, madurez, juicio propio que ha traído consigo la Convención de los Derechos del Niño y
a la posición adoptada por el art. 26 del CCyCN.

Fuentes de información sobre los orígenes. Organismos y personas obligadas a brindar esta información.
De manera que comprende los expedientes judiciales en cualquiera de sus etapas, tanto el control de legalidad de
la medida excepcional dispuesta por el órgano administrativo, como proceso de declaración judicial de la
situación de adoptabilidad, el camino recorrido para la selección del o los guardadores en la guarda preadoptiva y
el juicio de adopción. También abarca los expedientes administrativos que pudieran haber sido la antesala de
dichos procesos judiciales, en los cuales se dictó una medida excepcional y previo a ella, medidas de protección
de derechos (conf. arts. 33, 37, 39 y 41, ley 26.061).
Asimismo, la alusión a cualquier otra información incluye “los legajos que elaboran los hogares o instituciones de
cuidado a cargo de los niños mientras se decide la situación familiar definitiva en la que consta información de

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diferente tipo sobre la vida del adoptado durante esa etapa de su vida y que forma parte de su biografía. De este
modo, fotos de los niños, boletines, carnet de salud, historia clínica si ha tenido alguna intervención médica”,
etcétera.
En definitiva, el ejercicio del derecho importa acceder a toda información que involucre el nacimiento de su
vínculo filiatorio adoptivo.

La acción autónoma para conocer los orígenes


Otro aspecto que el art. 596 perfecciona y amplía es el derecho a conocer los orígenes que se constata en el
reconocimiento expreso de una acción autónoma como herramienta destinada al ejercicio de este derecho. Esta
acción está disponible para el adoptado adolescente, es decir a partir de los 13 años de edad, momento a partir
del cual la norma civil presume que cuenta con un grado de madurez suficiente (arts. 25 y 26 del CCyCN). En este
caso, establece que debe contar con asistencia letrada.

El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y
grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los diez años
El art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene vigencia constitucional (art. 75, inc. 22, CN),
establece que los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Y agrega que se le dará oportunidad de ser escuchado en
todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional. Asimismo el art.
2º de la ley 26.061, dispone que las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera
sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos, siendo los derechos y garantías que en su favor
establece dicha ley, de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Obligatoriedad del consentimiento de la persona a adoptar


La necesidad de que el menor a ser adoptado preste su consentimiento no constituye ninguna novedad en el
derecho comparado, donde la mayoría de los países la exige, pero como señala Ursula Basset nuestro Código es
uno de los que exige el consentimiento del niño a edad más temprana.
Advertimos que al exigir, en forma obligatoria, el consentimiento del niño de 10 años a su adopción el art. 595 se
aparta de la fórmula adoptada en el art. 26 del mismo cuerpo legal que habla de contar con edad y grado de
madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Por otra parte
ha de tenerse en cuenta que niños con discapacidad no podrán dar su consentimiento y no por eso pueden dejar
de ser adoptados, ya que antes de los 13 años no se los puede declarar personas con capacidad restringida o con
incapacidad, y no se les puede designar ni un apoyo ni un curador, por lo cual no tienen quién los represente, y
muchas veces no están capacitados para dar el consentimiento.

PERSONAS QUE PUEDEN SER ADOPTADAS art 597

Pueden ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o
cuyos padres han sido privado de la responsabilidad parental.
Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando:

A-se trata del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar

B-Hubo posesión de Estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada

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ART 598 Pluralidad de adoptados. Pueden ser adoptadas varias personas, simultánea o sucesivamente.
la existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción.
En este caso deben ser oído por el juez valorándose su opinión de conformidad con su estado y grado de
madurez.
Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí.

PERSONAS QUE PUEDEN ADOPTAR


Por ello, la norma equipara a las familias conformadas por padres unidos en matrimonio, en unión convivencial,
en hogares ensamblados o familias monoparentales, incluyendo desde ya a las parejas o personas que posean
una orientación sexual diferente, debiendo el juez en cada caso evaluar de acuerdo a lo que sea más conveniente
para los NNA y teniendo en consideración sólo la idoneidad de los pretensos adoptantes para su elección.
Tratándose de parejas convivientes, el Código requiere para que puedan acceder a la adopción que cumplan los
requisitos previstos en el art. 510, esto es, entre otros, que tengan una antigüedad de 2 años, quedando fuera del
alcance, las convivencias ocasionales o recientes, es decir aquellas que no reúnan las características de estabilidad
y permanencia que exige la norma. La diferencia de edad requerida entre adoptante y adoptado baja de 18 a 16
años, salvo que se trate de la adopción integrativa del hijo del cónyuge o conviviente, en donde no es necesario
que se cumpla con ella. Su falta de cumplimiento, es sancionada, con la nulidad absoluta.

a. Plazo de residencia ART 600


La novedad respecto del art. 600 es la eliminación del requisito de residencia de cinco años en el país anteriores a
la solicitud de la guarda para aquellas personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país.
Es por eso que el CCyCN distingue entre los adoptantes de nacionalidad argentina y los extranjeros, permitiendo
que los nacionales de nuestro país puedan adoptar acreditando simplemente su nacionalidad.
b. Registro de adoptantes
El art. 600 dispone, más allá del plazo de residencia, la necesidad de estar inscripto en “el registro de adoptantes”.
El Código Civil y Comercial establece la sanción de nulidad absoluta la adopción otorgada en violación de este
precepto.
Cabe señalar que el precepto no indica en cual registro deben estar inscriptos los adoptantes y que hay que tener
en cuenta que en la Argentina existen múltiples registros de pretensos adoptantes. Si bien la ley 25.854,
actualmente reglamentada por el dec. 1328/2009, creó el Registro único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos, la misma tiene alcance local en la Ciudad de Buenos Aires pudiendo las provincia adherirse a este
Registro, previo cumplimiento de las disposiciones técnico-legales correspondientes (firma y convenios con el
Ministerio de Justicia de la Nación). A su vez, el art. 7º menciona que los interesados deberán hacer constar una
serie de datos en el “Libro de Aspirantes”, entre los cuales se encuentran evaluaciones jurídicas, médicas,
psicológicas y socioambiental de los postulantes y su núcleo familiar debiendo evaluar el órgano de aplicación su
admisión o no en dicho Libro, debiendo fundar la denegatoria.

c. Restricciones- No pueden adoptar ART 601


Límite de edad
Quien no haya cumplido 25 años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente
cumpla con ese requisito.

Excepción. Adopción conjunta por cónyuges o convivientes


De esta forma, aquellas parejas homo o heterosexuales que se encuentren o no casadas, podrán adoptar en
forma conjunta siempre que uno de ellos cumpla con el requisito de edad mínima. En este punto, cabe considerar
que este Código reconoce efectos jurídicos a la unión convivencial como un nuevo tipo de organización familiar

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no basada en el matrimonio, extendiendo así la posibilidad de adoptar conjuntamente no sólo a las parejas
casadas sino también a las parejas convivientes que cumplan los requisitos del art. 510 del CCyCN.

Adopción de ascendiente a su descendiente


Se mantiene la prohibición de adoptar del ascendiente al descendiente y de un hermano a su hermano de doble o
simple vínculo, que tiene como fundamento no confundir vínculos preexistentes-

Adopción de un hermano a su hermano o a su hermano unilateral


La prohibición de adoptar parientes colaterales ha sido incorporada al régimen normativo con la ley 24.779, y es
mantenida por la reforma del Código.
Ningún sentido tiene que en la misma persona se reúnan las cualidades de padre y hermano, dado que el
hermano que pretenda cuidar y ocuparse de su hermano de vínculo bilateral o unilateral podrá ampararse en la
tutela para lograr ese ƙn, no resultando necesario acudir a la adopción para ello.

Artículo 602: adopción conjunta “las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar solo si lo hacen
conjuntamente.”

Artículo 603: Adopción unipersonal ”la adopción por persona casada o en unión convivencial
puede ser unipersonal si:

1) El cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida, y la


sentencia le impide presta consentimiento válido para este acto. En este caso debe oírse al Ministerio Público y al
curador o apoyo y, si es el pretenso adoptante, se debe designar un curador o apoyo ad litem;

2) Los cónyuges están separados de hecho.

Artículo 604 adopción conjunta de personas divorciadas o cesa de la unión convivencial: “las personas que
durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre o padre con una persona menor de
edad, puede adoptarla conjuntamente aun después del divorcio o cesada la unión. El juez debe valorar
especialmente la incidencia de la ruptura al ponderar el interés superior del niño

Articulo 605 adopción conjunta y fallecimiento de uno de los guardadores: “cuando la guarda con fines de
adopción del niño, niña o adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el
periodo legal se completa después del fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes, el juez puede otorgar
la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de filiación con ambos integrantes de la pareja. En este
caso, el adoptado lleva el apellido del adoptante, excepto que fundado en el derecho a la identidad se peticione
agregar o anteponer el apellido de origen o el apellido del guardador fallecido.”

Articulo 606 Adopción por el tutor “El tutor sólo puede adoptar a su pupilo una vez extinguidas las obligaciones
emergentes de la tutela”.
La finalidad que se persigue siempre fue la misma: salvaguardar los intereses del niño, niña o adolescente ante la
posibilidad de que el tutor persiga el emplazamiento adoptivo con el fin de evadir el cumplimiento de las
obligaciones que derivan de su gestión como administrador de los bienes de la persona menor de edad. En el
supuesto de haber malversado fondos o llevado a cabo una administración irregular de los bienes del tutelado, al
convertirse éste último en su hijo, difícilmente pudiese reclamar judicialmente la rendición de cuentas y cobro de
los daños generados ya que con la adopción del niño, niña o adolescente finaliza la tutela.

PROCESO DE ADOPCION

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Declaración judicial de la situación de adoptabilidad

Art 607: Regresión judicial y la situación de adaptabilidad se dicta SI:


A-niño, mi hijo adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, Y si agotado la búsqueda de
familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de 30 días,
prorrogable por un plazo igual sólo por razón fundada.
B-los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. esta manifestación es
válida sólo si se produce después de los 45 días de producido el nacimiento.
C-las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca a su familia de origen o
ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de 180 días. vencido el plazo máximo sin revertirse las
causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de Derechos del Niño que tomó la
decisión de dictaminar inmediatamente sobre la situación de adaptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al
juez interviniente dentro del plazo de 24 horas.
Declaración judicial de la situación de adaptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente efectivo el
niño, ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este.
el juez debe resolver sobre la situación de adaptabilidad en el plazo máximo de 90 días.

Manifestación de los padres


Este supuesto se conforma a instancia de los progenitores plasmada en una decisión libre e informada. En este
caso, la manifestación es tenida por válida si acontece luego de los cuarenta y cinco días de producido el
nacimiento. La norma contempla dos cuestiones, los caracteres que deben revestir la manifestación de los
progenitores —libre e informada— y la oportunidad en que debe ser prestada. En esta sintonía, el supuesto del
art. 607 impone como recaudo para que la declaración de voluntad de dar a un hijo en adopción sea válido el
plazo de 45 días. De esta manera se concede valor al denominado “estado puerperal” que funciona como
impedimento u obstáculo para considerar que se trata de una manifestación libre, y por lo tanto válida.
El CCyCN optó por ƙjar un plazo de 45 días para que los padres puedan entregar su hijo en adopción mediante un
consentimiento válido. Este plazo no impide que la mujer que lo dé a luz se desvincule inmediatamente del niño
al momento que lo trae al mundo, lo que impide es dar el consentimiento para que el niño sea adoptado.
Características del consentimiento
A los fines de precisar el consentimiento previsto en la norma es útil aclarar que éste como todo acto jurídico,
para ser válido, debe ser prestado con intención y libertad, lo que excluye de pleno la existencia de vicios (error,
violencia o fraude), éste como acto procesal en principio goza de validez, a menos que se demuestre que tal
consentimiento ha sido viciado, para lo cual quienes lo invoquen, deberán probarlo por la vía y acción judicial
correspondiente.
Padres matrimoniales y extramatrimoniales
La norma requiere el consentimiento de ambos progenitores ya sean matrimoniales o extramatrimoniales. En el
caso de padres extramatrimoniales se necesita el reconocimiento.
Falta de filiación paterna acreditada
Si el niño tuviera sólo Filiación materna acreditada, bastará con el consentimiento materno.
Padres menores de edad
en el primer caso la idea del legislador fue preservar la integridad del núcleo familiar con lo que no se podría
autorizarlos a entregar al menor; en el segundo y ante la ausencia de norma expresa que permita a los padres
menores entregar a su hijo en adopción, se debe concluir que la falta de capacidad debe ser integrada con la de
sus representantes legales.

73
Fracaso de las medidas excepcionales tendiente a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de
origen o ampliada, en un plazo máximo de 180 días
En este supuesto, la vía de acceso a la declaración en situación de adoptabilidad es el vencimiento de los plazos
establecidos para la medida de protección excepcional y el resultado negativo de las mismas en relación a la
reinserción familiar.
Ante la falta de resultado positivo, el organismo administrativo que intervino en las medidas tendientes a revertir
la situación de vulnerabilidad debe dictaminar sobre la situación de adoptabilidad y comunicarla al juez en el
plazo de 24 horas. De la norma se desprende que este dictamen da comienzo al proceso de declaración de
situación de adoptabilidad.
Asimismo, se impone un plazo máximo de 180 días, no obstante, entendemos que de evidenciarse el fracaso de
la medida adoptada antes de dicho plazo el organismo interviniente podría dictaminar en los términos del art.
607. Otra cuestión de interés en relación al dictamen sobre la situación de adoptabilidad, es que, dada la
trascendencia del mismo —en tanto debe expedirse sobre la viabilidad de una posible adopción— podría
interpretarse que requiere de un acto administrativo en idénticos términos que exige la adopción de medidas
excepcionales.

Partes y sujetos intervinientes. Citación a los progenitores biológicos. Juez competente:

Artículo 608 Sujetos del procedimiento: “el procedimiento que concluye con la declaración judicial de la situación
de adoptabilidad requiere la intervención:

1) Con carácter de parte, del niño, niña o adolescente, si tiene edad y grado de madurez suficiente, quien
comparece con asistencia letrada;
2) Con carácter de parte, de los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescente;
3) Del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial;
4) Del Ministerio Público.
El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos.”

Artículo 609 Reglas de procedimiento:” se aplican al procedimiento para obtener la declaración judicial de la
situación de adoptabilidad, las siguientes reglas:

a. Juez competente
La primera regla determina la competencia del juez que ejerció el control de legalidad-
La circunstancia de que el juez interviniente en el control de legalidad conozca la conflictiva, las estrategias
empleadas para superarla y a los actores involucrados en la misma conduce a la aplicación del principio de la
perpetuatio jurisdicciones, por el cual las acciones deben promoverse ante el mismo juez que intervino en
cuestiones conexas. Es decir, en virtud de dicho principio, se entiende que los expedientes deben acumularse
ante el juez donde tramita el primero de ellos.
b. Entrevista personal con el Juez
La segunda regla se refiere también a la participación de los padres de origen y del niño, niña o adolescente, no es
su reconocimiento de sujeto procesal como lo hace el art. 608, sino en orden a establecer la obligatoriedad en
cabeza del juez de mantener una entrevista personal con los protagonistas del proceso. En lo que respecta a los
niños y adolescentes la norma no limita la entrevista personal con el juez a la edad y madurez suficiente. significa
que esta pauta procedimental se corresponde con la defensa formal, es decir, la escucha propiamente dicha
como especie del derecho a ser oído y comprende a todos los niños y adolescentes con independencia de los
requisitos de edad y madurez que sí se encuentran presentes para el reconocimiento del carácter de parte (art.
608, inc. a, CCyCN).

74
c. Pedido de legajos de los pretensos adoptantes
Por último, se estipula como regla del procedimiento que la sentencia de declaración judicial de la situación de
adoptabilidad debe disponer el pedido de legajos en un término no mayor a 10 días, para luego dar comienzo a la
evaluación de los pretensos adoptantes, su elección y posterior otorgamiento de la guarda preadoptiva.

GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN

Artículo 611 guarda de hecho :”queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y
adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada
por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.

La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso


guardador, excepto que se comprueba judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia
de un vínculo de parentesco, entre estos y el o los pretensos guardadores del niño.

Ni la guarda de hecho, ni los supuesto de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental
deben ser considerados a los fines de la adopción.”

Según su origen, habrá tres tipos de guarda:

Legal: es la que el ordenamiento jurídico reconoce a los padres o a los tutores

Judicial: es la que el juez otorga como órgano del poder. La guarda conferida judicialmente constituye una típica
medida tutelar consistente en la entrega de un menor a quien no es su representante legal. Aquí los guardadores
asumen las mismas responsabilidades que los padres, tanto respecto a la persona del menor, como frente a la
sociedad, a los terceros y al Estado, con la única diferencia que no son sus representantes legales. De ahí que, la
guarda al no brindar una solución definitiva o integral al problema del menor, sea de vigencia transitoria.

De hecho

Consecuentemente, se rechaza la práctica conocida como "pacto de entrega directa", materializada fuera de todo
ámbito institucional, administrativo o judicial, fundándose en que dicha práctica reduce a los niños y niñas a la
condición de objeto de transacción —onerosa o gratuita— a través de mecanismos irregulares o ilegales, de un
modo más o menos organizado, lo que resultaría en principio lesivo de la persona y de sus derechos humanos
fundamentales. La entrega en guarda directa es un hecho jurídico, y en tanto no puede ser prohibida, en cambio
pueden regularse los efectos que dicho hecho va a producir.

Por ello la norma que comentamos "habilita" al juez a quitar la guarda así otorgada. El término elegido nos
convence que ello no sucederá en todos los casos, ya que el juez tendrá la facultad de evaluar el interés superior
del niño en el caso concreto.

La excepción a esta facultad del juez se basa en el vínculo de parentesco o afectivo entre los padres y los
guardadores.

Artículo 612 Competencia: “la guarda con fines de adopción debe ser discernida inmediatamente por el juez que
dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad.”

Artículo 613 Elección del guardador e intervención del organismo administrativo: “el juez que declaró la
situación de adoptabilidad selecciona a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de
adoptantes. A estos fines, o para otras actividades que considere pertinentes, convoca a la autoridad

75
administrativa que intervino en el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad, organismo que
también puede comparecer de manera espontánea.

Para la selección, y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño,
niña o adolescente, se deben toman en cuenta, entre otras pautas: las condiciones personales, edades y aptitudes
del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus
motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del
niño, niña o adolescente. El juez debe citar al niño, niña o adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez.”

Articulo 614 sentencia de guarda con fines de adopción: “cumplidas las medidas dispuestas en el artículo 613, el
juez dicta la sentencia de guarda con fines de adopción. El plazo de guarda no puede exceder los seis meses.”

Juicio de Adopción

Artículo 615 Competencia :”es juez competente el que otorgó la guarda con fines de adopción o a elección de los
pretensos adoptantes, el lugar en el que el niño tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en consideración
es esa decisión.”

Artículo 616 inicio del proceso de adopción: “una vez cumplido el periodo de guarda, el juez interviniente, de
oficio o a pedido de parte o de la autoridad administrativa, inicia el proceso de adopción.”

Artículo 617 reglas del procedimiento: “se aplican al proceso de adopción las siguientes reglas:

1) Son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado; si tiene edad y grado de madurez suficiente, debe
comparecer con asistencia letrada;

2) El juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de
madurez;

3) Debe intervenir el Ministerio Publico y el organismo administrativo;

4) El pretenso adoptado mayor de diez años debe prestar consentimiento expreso;

5) Las audiencias son privadas y el expediente, reservado.”

Al reconocer que cuando la adopción involucra a un niño de 10 años o más edad, éste debe consentir su
adopción. ¿Quiere decir que si el niño no presta su conformidad la adopción no es viable? Así es. Si un niño de 10
años o más se opone expresamente a ser adoptado por una persona o pareja, la adopción va al fracaso y es por
ello la necesidad de contar con la anuencia expresa del principal protagonista de la adopción: el adoptado.
Además, interviene en carácter de parte si cuenta con edad y grado de madurez suficiente, debiendo actuar con
su debido patrocinio letrado (es decir, la figura del abogado del niño que establece la ley 26.061 en el art. 27),
tanto en el proceso judicial que puede culminar con la declaración en situación de adoptabilidad como así en el
proceso de adopción propiamente dicho.

Artículo 618 efecto temporal: “la sentencia que otorga la adopción tiene efecto retroactivo a la fecha de la
sentencia que otorga la guarda con fines de adopción, excepto cuando se trata de la adopción del hijo del
cónyuge o conviviente, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de promoción de la acción de adopción.”

Tipos de adopción

76
Artículo 619:”este Código reconoce tres tipos de adopción:

1) Plena;

2) Simple;

3) De integración.

Art 620: conceptos:

La adopción plena: confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de
origen, con la excepción de qué subsisten los impedimentos matrimoniales. el adoptado tiene en la familia
adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.

La adopción simple: confiere al estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni
con el Cónyuge del adoptante excepto lo dispuesto en este código

La adopción de integración: se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y genera los
efectos previstos en la sección cuarta este capítulo.

Art 621: Facultad de judiciales. el juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo
fundamentalmente al interés superior del niño.

Cuando sea más conveniente para niño niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez
puede mantener subsistente el vínculo jurídico con 1 o con varios parientes de la familia de origen en la adopción
plena, y crear vínculos jurídicos con 1 o varios parientes de la familia del adoptante en adopción simple. en este
caso, no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos
matrimoniales regulados en este código para cada tipo de adopción.

Art 622 conversión A petición de parte y por razones fundadas, y juez puede convertir su adopción simple plena.

la conversión tiene efecto desde que la sentencia queda firme y para el futuro.

Art 623 prenombre del adoptado: el nombre del adoptado debe ser respetado. excepcionalmente y por razones
fundadas en las previsiones establecidas en las reglas para el prenombre en general o en el uso de un pre nombre
con el cual el adoptado se siente identificado, el juez puede disponer la modificación del prenombre en el sentido
que se le peticióne.

Adopción plena

Artículo 624 irrevocabilidad: “la adopción plena es irrevocable. La acción de filiación del adoptado contra sus
progenitores o el reconocimiento son admisibles solo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y
sucesorios del adoptado, sin alterar los otros efectos de la adopción.

Además y como ya se dijo la adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos
jurídicos con la familia de origen.

Artículo 625 Pautas para el otorgamiento de la adopción plena:”la adopción plena se debe otorgar,
preferentemente, cuando se trate de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre que no tengan
filiación establecida.

También puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos:

77
1) Cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad
2) Cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental
3) Cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en
adopción.”

Artículo 626 apellido ”el apellido del hijo por adopción plena se rige por las siguientes reglas:

1) Si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene
doble apellido, puede solicitar que este sea mantenido;

2) Si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos
matrimoniales;

3) Excepcionalmente, y fundando en el derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte interesada, se


puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante o al de uno de ellos si la
adopción es conjunta;

4) En todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez debe valorar
especialmente su opinión.

Adopción simple

Artículo 627:”la adopción simple produce los siguientes efectos:

1) Como regla, los derechos y deberes que resultan del vinculo de origen no quedan extinguidos por la adopción;
sin embargo, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental se transfieren al adoptante;

2) La familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que sea contrario al interés
superior del niño;

3) El adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no puedan
proveérselos;

4) El adoptado que cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente o los adoptantes, pueden solicitar se
mantenga el apellido de origen, se adicionalmente o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos; a
falta de petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas que la adopción plena;

5) El derecho sucesorio se rige por lo dispuesto en el libro quinto.”

Artículo 628 acción de filiación: “después de acordada la adopción simple se admite el ejercicio por el adoptado
de la acción de filiación contra sus progenitores, y el reconocimiento del adoptado.

Ninguna de estas situaciones debe alterar los efectos de la adopción establecida en el artículo 627.”

Articulo 629 revocación: la adopción simple es revocable:

A-por haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales dignidad previstas en este código

B-por petición justificada del adoptado mayor de edad

C-por acuerdo de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente

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La revocación extingue la adopción de que la sentencia queda firme y para el futuro. revocada la adopción, el
adoptado pierde el apellido de adopción. sin embargo con fundamento en el derecho a la identidad puede ser
autorizado por el juez a conservarlo.

Adopción de integración

Articulo 630 Efectos que entre el adoptado y su progenitor de origen:”la adopción de integración siempre
mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o
conviviente del adoptante.”

Artículo 631 Efectos entre el adoptado y adoptante:”la adopción de integración produce los siguientes efectos:

1) Si el adoptado tiene un solo vinculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la
adopción plena; la reglas relativas a la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental se aplican a las
relaciones entre el progenitor de origen, el adoptante y el adoptado;

2) Si el adoptante tiene doble vínculo filial de origen se aplica lo dispuesto en el artículo 621.

Articulo 632 reglas aplicables: Además de lo regulado en las disposiciones generales, la opción de integración se
rige por las siguientes reglas:

a- los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto causas graves debidamente fundadas
b- El adoptante no requiere estar previamente escrito el registro de adoptantes
c- No se aplican las prohibiciones en materia de guarda De hecho
d- exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad
e- los exige previa guarda con fines de adopción
f- no rige el requisito relativo a que las necesidades afectivas y materiales no puede hacer proporcionada
por su familia y origen de conformidad con lo previsto en el artículo 594.

Artículo 633:”la adopción de integración es revocable por las mismas causales previas para la adopción simple, se
haya otorgado con carácter de plena o simple.”

Nulidad de inscripción

Articulo 634 nulidades absolutas :”adolece de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a las
disposiciones referidas a:

1) La edad del adoptado;

2) La diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado;

3) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o
aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres;

4) La adopción de descendientes;

5) La adopción de hermano y de hermano unilateral entre si;

6) La declaración judicial de la situación de adoptabilidad;

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7) La inscripción y aprobación del registro de adoptantes;

8) La falta de consentimiento del niño mayor de diez años, a petición exclusiva del adoptado.”

La nulidad absoluta puede ser invocada por quienes tengan un interés legítimo en hacerlo, es decir que además
del adoptado o sus familiares, también los Ministerios Públicos. Puede ser declarada de oficio por los jueces
cuando sea manifiesta y no puede ser objeto de convalidación. La acción es imprescriptible.

Artículo 635 nulidad relativa: ”adolece de nulidad relativa la adopción obtenida en violación a las disposiciones
referidas a:

1) La edad mínima del adoptante;

2) Vicios del consentimiento;

3) El derecho del niño, niña o adolecente a ser oído, a petición exclusiva del adoptado.

La nulidad relativa sólo puede ser pedida por quien tuviere un interés legítimo en hacerlo y no puede ser
declarada de oficio por los jueces.

Artículo 636:”en lo no reglado por este Capítulo, las nulidades se rigen por lo previsto en el Capítulo 9 del Título
IV del Libro Primero.”

Articulo 637 inscripción: la adopción, su revocación, conversión y nulidad deben inscribirse en el registro del
estado civil y capacidad de las personas.

La nulidad de la adopción es una sanción establecida en la ley ante la existencia de vicios al momento de
constituirse el emplazamiento, que priva de los efectos propios al vínculo filiatorio adoptivo. A diferencia de lo
que ocurre con el acto jurídico matrimonial, las reglas sobre nulidad de la adopción no forman un régimen
especial. Son aplicables las disposiciones comunes del Código Civil de manera supletoria, o sea, cuando algo no
esté reglado por el Capítulo de adopción.

Responsabilidad parental ( PATRIA POTESTAD)

La Responsabilidad parental es lo que el viejo código llamaba patria potestad y es un conjunto de derechos y
deberes de los padres con relación a sus hijos menores de edad, orientados hacia un fin previsto en la Convención
de los Derechos del Niño que es el desarrollo integral de los hijos a su cuidado o a su cargo y eso significa que el
ejercicio de la responsabilidad parental se orienta fundamentalmente a ese desarrollo integral de los niños e
intentar alcanzar el máximo de sus posibilidades.

ARTÍCULO 638.- Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y


derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y
formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

Hace ya varios años, diversos doctrinarios señalaron la necesidad de modificar la denominación “patria potestad”,
dada su connotación o directa remisión a la idea de poder o posesión sobre los objetos, noción completamente
alejada de la función de orientación, cuidado y acompañamiento de los progenitores ante el crecimiento de sus
hijos. De allí que el proceso evolutivo de la legislación marque un claro paso de la “patria potestad” a la
responsabilidad parental, resaltando el objetivo y funcionalidad del conjunto de deberes y derechos de los
progenitores respecto de sus hijos.

80
ARTÍCULO 639.- Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes
principios:

A- el interés superior del niño (art 3 de la Convención)

B- la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor
autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos

C- el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. ( art
12 de la convención)

Autonomía progresiva art 26

-Regla general: los niños ejercen sus derechos a través de sus representantes legales.

-edad y grado de madurez suficiente: actos que el ordenamiento le permite expresamente

-conflicto de intereses con sus representantes y aquí se le da la posibilidad de obtener asistencia letrada y
accionar contra sus padre

-derecho a ser oído en todo proceso judicial

-derecho a participar en toda decisión sobre su persona

Casos especiales art 26

-Adolescente entre 13 y 16 años

- -se presume que tienen aptitud para decidir por sí sobre tratamientos no invasivos ni comprometa su
salud o lo ponen en grave riesgo a su vida o integridad física
- -en caso de tratamientos invasivos o que comprometan su salud debe prestar consentimiento con
asistencia de sus progenitores
- -en caso de conflicto con los progenitores se debe resolver de acuerdo al interés superior del niño
que tiene derecho a asistencia letrada

-mayores 16 años es considerado adulto en cuanto a disposición del propio cuerpo

ARTÍCULO 640.- Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental. Este Código regula:

A- la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental;

B- el cuidado personal del hijo por los progenitores;

C- la guarda otorgada por el juez a un tercero.

Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental

Titularidad: derechos que tienen los progenitores de ejercer la responsabilidad parental y si el joven tiene 2
progenitores, le corresponderá a ambos.

Ejercicio: iniciativa para los actos que el niño deba realizar en su vida cotidiana

El ejercicio siempre le corresponde a ambos padres, convivan o no y es excepcional que esté solo en favor de un
solo progenitor. El ccyc intenta que ambos padres se comprometan e involucren de la misma manera.

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ARTÍCULO 641.- Ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde:

A- en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por uno
cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o que
medie expresa oposición

B- en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que
los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por
voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de
ellos, o establecerse distintas modalidades

C- en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o


suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro.

D- en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor;

E- en caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al otro
progenitor. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o
establecer distintas modalidades.

En los supuestos en los cuales un/a niño/a tenga doble vínculo filial, y se mantenga la convivencia, el ejercicio de
la responsabilidad parental está en cabeza de ambos progenitores. En aquellos casos de cese de convivencia,
como principio general, también. Y en ambos supuestos se presume la conformidad de un progenitor respecto de
los actos realizados por el otro. ( Por ejemplo si uno solo firma una autorización para una excursión del hijo, se
presume que el otro estuvo de acuerdo)

Separada una pareja, automáticamente el ejercicio de la responsabilidad parental corresponderá a ambos


progenitores, salvo que, por acuerdo de partes o decisión judicial, se establezca la unilateralidad o modalidades
en el mismo. Ello, a los fines de evitar que la ruptura de la relación de la pareja incida negativamente en el
ejercicio del rol parental y posibilite no solo mantener, sino además fortalecer, el vínculo parental a pesar de la
ausencia de vida en común.

También se regula la incidencia de la familia ensamblada en los vínculos filiales. El art. 674 CCyC contempla la
posibilidad de que un progenitor delegue el ejercicio de la responsabilidad parental sobre su hijo en su pareja, con
quien el niño convive y mantiene vínculo afectivo.

Y el artículo siguiente posibilita el ejercicio de la responsabilidad parental en forma conjunta entre el único
progenitor y su pareja. Para el caso de determinación filial por sentencia judicial, el principio general sigue siendo
que el ejercicio de la responsabilidad parental corresponderá al progenitor con el cual ya se tuviera vínculo filial.

Pero expresamente se dispone que, en interés del hijo, por decisión de los progenitores o judicial, se establezca el
ejercicio conjunto o establecer modalidades de ejercicio. Los progenitores pueden presentar el denominado
“plan de parentalidad” (art. 655 CCyC) mediante el cual especifiquen las modalidades, responsabilidades y demás
circunstancias relativas a la forma de desarrollar el ejercicio de la responsabilidad parental.

ARTÍCULO 642.- Desacuerdo. En caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al
juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia
de los progenitores con intervención del Ministerio Público.

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-Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la
responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir entre
ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años.

El juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a
mediación. Cualquiera de los progenitores puede acudir al juez competente, resultando así que ambos se
encuentran legitimados para requerir la intervención judicial para poner fin al desacuerdo planteado.

El artículo se refiere solo a los progenitores, pero ello no obsta ni impide que el niño, niña o adolescente pueda
presentarse en aquel proceso judicial en el cual se esté ventilando un conflicto respecto de alguna decisión que le
compete, en ejercicio de su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Incluso podría presentarse
con su propio patrocinio letrado, dependiendo de qué tipo de decisión se encuentre en debate.

ARTÍCULO 643.- Delegación del ejercicio. En el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los
progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 674.

El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse
necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones
debidamente fundadas, por un periodo más con participación de las partes involucradas.

Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, y mantienen el derecho a supervisar la


crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un
vínculo filial establecido.

La forma prevista es la de un convenio con homologación judicial, a cuyos fines resulta ineludible la escucha de la
opinión del hijo, sin diferenciar cuál sea la edad del mismo. Y se impone un preciso límite temporal a esta
delegación, evidenciando la connotación de provisoriedad de la misma. tratándose de una delegación del
ejercicio, la norma explícitamente dispone que la titularidad de la responsabilidad parental se mantiene en cabeza
de los progenitores, una clara evidencia de que no se trata de una renuncia o abandono, y que dicha titularidad, a
pesar de estar desmembrada del ejercicio, faculta a mantener el derecho de supervisión de la crianza y educación
del hijo, disposición que refuerza la presencia de los progenitores en la vida de sus hijos sin perjuicio de la
delegación efectuada.

ARTÍCULO 644.- Progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la
responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su
cuidado, educación y salud.

Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su
cuidado pueden:

A - oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño

B- también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su
adecuado desarrollo.

C-el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el consentimiento de cualquiera de sus
propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño. (como la decisión libre e informada
de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que pueden lesionar
gravemente sus derechos)

83
En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local. La plena
capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen.

A partir de los trece años, y hasta los dieciocho, las personas menores de edad se denominan adolescentes. En las
cuestiones cotidianas o de menor impacto en la vida del niño o niña, quienes ejercen la responsabilidad parental
sobre sus progenitores adolescentes, tienen la posibilidad de oposición u acción directa.

Pero en aquellas materias que pudieran provocar una grave modificación en la situación del niño o niña o que
afecten seriamente su vida o sus derechos, las decisiones de los progenitores adolescentes deben ser
complementadas e integradas con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores.

Se trata, entonces, de un sistema que brinda una doble protección, destinada tanto al progenitor adolescente
como a su hijo, en el que los adultos acompañan y apoyan al hijo/a adolescente en las decisiones relacionadas con
su propio hijo, sin desplazarlo/a ni sustituirlo/a.

ARTÍCULO 645.- Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo
filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos:

A- autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer matrimonio
B- autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad
C- autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero
D- autorizarlo para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí
E- administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo
previsto en este Capítulo.
En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para
prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar. Cuando el acto involucra a hijos
adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.

Derechos y deberes de los progenitores

ARTÍCULO 646.- Enumeración. Son deberes de los progenitores:

A- cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo

B- considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo
madurativo

C- respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo
lo referente a sus derechos personalísimos

D- prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos

E- respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o
personas con las cuales tenga un vínculo afectivo

F- representarlo y administrar el patrimonio del hijo.

ARTÍCULO 647.- Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de
sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o
adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos
del Estado.

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ARTÍCULO 648.- Cuidado personal (tenencia) Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los
progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo.

ARTÍCULO 649.- Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por
un progenitor o por ambos.

ARTÍCULO 650.- Modalidades del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido puede ser
alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores,
según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el
domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo
las labores atinentes a su cuidado.

El cuidado personal de los hijos es una derivación del ejercicio de la responsabilidad parental, acotada a la vida
cotidiana del hijo. Ambos progenitores, por principio general, continuarán ejerciendo la responsabilidad parental
en forma compartida, aunque el hijo/a permanezca bajo el cuidado personal, conviva efectivamente en forma
principal, con uno de ellos/as.

Ahora bien, este cuidado personal puede ser de dos clases:

unilateral, en tanto se ofrece la mayor cantidad de respuestas a los múltiples modelos familiares, sin perjuicio del
mayor valor axiológico de compartir el cuidado personal del hijo/a. Este es excepcional en el ccyc.

compartido por ambos progenitores, tiene 2 modalidades.

A su vez, el cuidado personal compartido admite dos modalidades:

A- compartido alternado: se asemeja claramente a la tradicional “tenencia compartida” en cuanto se distribuye


entre los progenitores el tiempo de permanencia del hijo/a sin requerir la norma de cuánto tiempo se trate, ni
que sea de la misma cantidad de días, pero se distingue del indistinto en que no reside de manera “principal” en
uno de los hogares.

B-compartido indistinto: radica en la permanencia más prolongada del hijo/a en uno de los dos hogare s, es decir,
de intensidad temporal en la convivencia, confiriendo un cuidado personal continuo al progenitor conviviente
pero, conforme la última parte del artículo, ello no altera que las funciones de cuidado sigan siendo compartidas,
sin perjuicio de dónde o con quién resida el hijo/a.

ARTÍCULO 651.- Reglas generales. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como
primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o
resulte perjudicial para el hijo.

ARTÍCULO 652.- Derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los
progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de una fluida comunicación con el hijo.

ARTÍCULO 653.- Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración. En el supuesto excepcional en el que el
cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar:

A- la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro
B- la edad del hijo
C- la opinión del hijo
D- el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo. El otro progenitor tiene el
derecho y el deber de colaboración con el conviviente.

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ARTÍCULO 654.- Deber de informar. Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud
y otras relativas a la persona y bienes del hijo.

La obligación de mantener el contacto entre progenitor no conviviente e hijos es doble, tanto para aquel que
efectivamente no convive con el hijo, como a quien se le hubiera asignado el cuidado unilateral. Ambos
progenitores deben mantener informado al otro/a respecto a las cuestiones relacionadas con la vida de sus
hijos/as.

ARTICULO 655 plan de parentalidad ( acuerdo de cuidado perdonal, visitas, etc) Los progenitores pueden
presentar un plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo, que contenga:

A- lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor


B- responsabilidad que cada uno asume
C- régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia
D- régimen de relación y comunicación con el hijo cuando este reside con el otro progenitor.

ARTICULO 656 inexistencia del plan de parentalidad homologado. Si no existe acuerdo o no se ha homologado el
plan, el juez debe fijar el régimen de cuidado de los hijos modalidad compartida indistinta, excepto que por
razones fundadas resulte mas beneficioso el cuidado unipersonal o alternado. Cualquier decisión en materia de
cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor que puedan lesionar el bienestar
del niño o adolescente no siendo admisibles discriminaciones fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión,
las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición.

ARTÍCULO 657.- Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de especial gravedad, el juez puede
otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro periodo igual.
Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras que se
regulan en este Código.

El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones
relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza
del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y
ejercicio.

Deberes y derechos de los progenitores- obligación de alimentos

ARTÍCULO 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos,
alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de
ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado
acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

ARTÍCULO 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos
de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los
gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones
monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del
alimentado.

ARTÍCULO 660.- Tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el
cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.

Se establece la paridad de ambos progenitores respecto a la manutención de los hijos, condicionada a estrictos
elementos objetivos. El nivel de vida de los progenitores incide en forma directa en el de sus hijos, pues si bien las

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necesidades económicas pueden ser ilimitadas, los recursos suelen serlo. Se establece que los sujetos activos de
esta obligación, es decir, sus beneficiarios, son aquellos hijos de hasta veintiún años de edad. En la determinación
de la cuantía, la proporcionalidad funciona en un doble sentido: entre los obligados, sujetos pasivos de la
obligación, y frente al hijo, en tanto evaluación de posibilidades económicas en relación a las necesidades del
alimentado.

ARTÍCULO 661.- Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por:

A- el otro progenitor en representación del hijo;


B- el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada;
C- subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

ARTÍCULO 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para
obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su
caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que
corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas.

Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma
que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está
destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o
educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.

Se mantiene la legitimación activa para reclamar la prestación de los alimentos a uno de los progenitores, en
ejercicio de la representación del hijo. El art 661, inc. b, le otorga al hijo con grado de madurez suficiente la
posibilidad de reclamar, en forma directa, el cumplimiento de esta obligación, con la correspondiente asistencia
letrada.

Es uno de los casos específicos en los que, en consonancia con el principio de autonomía progresiva, se otorga
protagonismo procesal al hijo, en defensa de sus propios intereses. ¿Quién deberá valorar si el hijo menor de 13
años posee madurez suficiente? Indudablemente, el juez que intervenga. El art. 661, inc. c, CCyC reconoce una
amplia legitimación activa, incluyendo tanto a los parientes, como al Ministerio Público, pero con carácter
subsidiario. Ello significa que la actuación de parientes o del Ministerio Público es secundaria, sea porque ni el
progenitor, ni el hijo con madurez suficiente han accionado o, incluso, que el hijo no ha alcanzado la madurez
suficiente.

ARTÍCULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste
hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un
arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser
solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

ARTÍCULO 664.- Hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos
provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio
de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover
dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida.

ARTÍCULO 665.- Mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor
presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.

ARTÍCULO 666.- Cuidado personal compartido. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos
progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo
permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con

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mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en
ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 658.

ARTICULO 667 hijo fuera del país o alejado de sus progenitores. El hijo que no convive con sus progenitores, que
se encuentran en un país extranjero o en un lugar alejado dentro de la republica y tenga necesidad de recursos
para su alimentación o otros rubros urgentes, puede ser autorizado por el juez del lugar o por la representación
diplomatica de la republica, según el caso, para contraer deudas que satisfagan sus necesidades. Si el adolescente
no necesita autorización alguna; solo el asentimiento del adulto responsable, de conformidad con la legislación
aplicable.

ARTICULO 668 reclamo a ascendientes. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo
proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de los previsto en el titulo de
parentesco, debe acreditarse verosimilmente las dificultades del actor para percibir alimento del progenitor
obligado.

ARTÍCULO 669.- Alimentos impagos. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la
interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los seis meses
de la interpelación. Por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al
reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente.

ARTICULO 670 medidas ante el incumplimiento. Las disposiciones de este código relativas al incumplimiento de
los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos.

Deberes de los hijos

ARTICULO 671 enumeración:

-respetar a sus progenitores

-cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior

-prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en
todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria.

Derecho y deberes de los progenitores e hijos afines

ARTICULO 672 progenitor afin. Es el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado
personal del niño o adolescente.

ARTICLO 673 deberes del progenitor afin. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza
y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito domestico y
adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o
conviviente prevalece el criterio del progenitor.

Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.

ARTICUO 674 delegación en el progenitor afin. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o
conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función
en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria y siempre que exista imposibilidad
para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio.

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Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de forma
fehaciente.

ARTICULO 675 ejercicio conjunto con el progenitor afin. En caso de muerte, ausencia o incapacidad del
progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente.

Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de la responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser
homologado judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del progenitor.

Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial.

También se extingue con la recuperación de la capacidad plena del progenitor que no estaba en ejercicio de la
responsabilidad parental.

ARTICULO 676 alimentos. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene
carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vinculo conyugal o ruptura de la convivencia.
Sin embargo si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o
conviviente asumió durante la vida en común el sustento de hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su
cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del
obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia.

Representación, disposición y administración de los bienes de hijo menor de edad

ARTÍCULO 677.- Representación. Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o
demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso
conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada.

ARTÍCULO 678.- Oposición al juicio. Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una
acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada,
previa audiencia del oponente y del Ministerio Público.

ARTÍCULO 679.- Juicio contra los progenitores. El hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus
propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia
letrada.

ARTICULO 680 hijo adolescente en juicio. El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para
estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos.

ARTICULO 681 contrato por servicios del hijo menor de 16 años. No puede ejercer oficio, profesión o industria,
ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus progenitores, en todo caso debe cumplirse con las
disposiciones de este código de leyes especiales.

ARTICULO 682 contrato por servicios del hijo mayor de 16 años. Los progenitores no pueden hacer contratos por
servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio sin su consentimiento.

ARTICULO 683 presuncion de autorización para hijo mayor de 16 años. Se presume que este hijo que ejerce
algún empleo, profesión o industria esta autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos
concernientes al empleo, profesión o industria. En todo caso debe cumplirse con las disposiciones de este código
y con la normativa especial referida al trabajo infantil.

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Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente sobre los bienes cuya administración
esta a cargo del propio hijo

ARTICULO 684 contratos de escasa cuantía. Referidos a la vida cotidiana celebradas por el hijo, se presumen
realizados con la conformidad de los progenitores.

ARTÍCULO 685.- Administración de los bienes. La administración de los bienes del hijo es ejercida en común por
los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad parental. Los actos conservatorios pueden
ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Esta disposición se aplica con independencia de
que el cuidado sea unipersonal o compartido.

ARTÍCULO 686.- Excepciones a la administración. Se exceptúan los siguientes bienes de la administración:

a. los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria, que son administrados por éste,
aunque conviva con sus progenitores;

b. los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores; los adquiridos por herencia, legado o donación,
cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores.

Los progenitores son los encargados y responsables de llevar adelante la gestión de los bienes de sus hijos
menores de edad, en las condiciones y con las limitaciones que más adelante se detallan, y siempre teniendo en
cuenta el mejor interés de los hijos. Respecto a los actos de disposición, no solo deberán ser realizados en forma
conjunta, sino que además requieren de la correspondiente autorización judicial, tal como se explicará más abajo
dado el impacto patrimonial que dichos actos pudieran provocar.

ARTICULO 687 designación voluntaria de administrador. Los progenitores pueden acordar que uno de ellos
administre los bienes del hijo, en ese caso el progenitor administrador necesita el consentimiento expreso del
otro para todos los actos que requieran también autorización judicial.

ARTICULO 688 desacuerdos. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes,
cualquiera de los progenitores puede recurrir al juez para que designe a uno de ellos o a un tercero idóneo para
ejercer la función

ARTICULO 689 contratos prohibidos. Los progenitores no pueden hacer contrato con el hijo que esta bajo su
responsabilidad, excepto para las donaciones sin cargo previstas en el articulo 1549.

No pueden ni con autorización judicial comprar por si o por persona interpuesta, bienes de su hijo o constituirse
en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, no hacer partición privada con su hijo de la
herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia de que sean con el coherederos o colegatarios, ni obligar a
su hijo como fiadores de ellos o de terceros.

ARTICULO 690 contrato con terceros. los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en nombre de su
hijo en los limites de su administración. Deben informar al hijo que cuentan con la edad y grado de madurez
suficiente.

ARTICLO 691 contrato de locación. La locación de bienes del hijo realizada por los progenitores lleva implica la
condición de extinguirse cuando la responsabilidad parental concluya.

ARTICULO 692 actos que necesitan autorización. Se necesita autorización judicial para disponer los bienes del
hijo. Los actos realizados sin autorización pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo.

90
ARTICULO 693 obligación de realizar inventario. En los tres meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los
progenitores, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes de los cónyuges o de los convivientes y
determinarse en los bienes que correspondan al hijo, bajo pena de una multa pecuniaria a ser fijada por el juez a
solicitud de parte interesada.

ARTICULO 694 perdida de la administración. Los progenitores pierden la administración de los bienes del hijo
cuando ella sea ruinosa o se pruebe su ineptitud para adminístralos.

El juez puede declarar la perdida de la admiración en los casos de concurso o quiebra del progenitor que
administra los bienes del hijo.

ARTICULO 695 administración y privación de la responsabilidad parental. Los progenitores pierden la


administración de los bienes del hijo cuando son privados de la responsabilidad parental

ARTICULO 696 remoción de la administración. Removido uno de los progenitores de la administración de los
bienes, esta corresponde al otro. Si ambos son removidos, el juez debe nombrar un tutor especial.

ARTICULO 697 rentas. Las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. Los progenitores están obligados a
preservarlas cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. Solo pueden disponer de los bienes del
hijo con autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de los hijos. Los progenitores pueden rendir
cuentas a pedido del hijo, presumiéndose su madurez.

ARTICULO 698 utilización de las rentas. Los progenitores pueden utilizar las rentas de los bienes del hijo sin
autorización judicial pero con la obligación de rendir de cuentas, cuando se trata de solventar los siguiente gastos:

A- De subsistencia y educación del hijo cuando los progenitores no pueden asumir esta responsabilidad a su
cargo por incapacidad o dificultad económico.
B- De enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero al hijo
C- De conservación de capital, devengado durante la minoridad del hijo.

Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental

ARTÍCULO 699.- Extinción de la titularidad. La titularidad de la responsabilidad parental se extingue por:

a. muerte del progenitor o del hijo;

b. profesión del progenitor en instituto monástico;

c. alcanzar el hijo la mayoría de edad;

d . emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644;

e. adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y
nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente.

ARTÍCULO 700.- Privación. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por:

a. ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes
del hijo de que se trata;

b. abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro
progenitor o la guarda de un tercero;

91
c. poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;

d. haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. En los supuestos previstos en los incisos a), b) y c) la
privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto en el inciso d) desde
que se declaró el estado de adoptabilidad del hijo.

ARTÍCULO 701.- Rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el
juez si los progenitores, o uno de ellos, demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo.

El art. 700 CCyC establece aquellos que implican la privación de la responsabilidad parental. A diferencia de la
extinción, que opera de pleno derecho, la privación requiere de una sentencia judicial que expresamente la
declare, y desde el dictado de la sentencia produce efectos. La única excepción es en el caso de que se hubiera
declarado el estado de adoptabilidad del hijo (art. 700, inc. d, CCyC). Operan como sanción a los progenitores,
cuyas conductas motivan la declaración judicial de privación, pero a pesar de ello para su dictado se debe tener
en cuenta si es una decisión que hace al mejor interés del hijo, ya que de lo contrario también se estaría
sancionado al hijo. Y justamente como su fundamento último radica en el interés del hijo, la privación de la
responsabilidad parental no es definitiva ya que es admitida su rehabilitación, conforme se analizará al comentar
el siguiente art. 701 CCyC. La privación de la responsabilidad parental afecta a la titularidad y, por ende, el
ejercicio.

ARTÍCULO 702.- Suspensión del ejercicio. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras
dure:

a. la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;

b. el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres años;

c. la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que
impiden al progenitor dicho ejercicio;

d. la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo
establecido en leyes especiales.

ARTÍCULO 703.- Casos de privación o suspensión de ejercicio. Si uno de los progenitores es privado de la
responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, el otro continúa ejerciéndola. En su defecto, se procede a
iniciar los procesos correspondientes para la tutela o adopción, según la situación planteada, y siempre en
beneficio e interés del niño o adolescente.

ARTÍCULO 704.- Subsistencia del deber alimentario. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante
la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental.

Las causas de suspensión están establecidas en el art. 702 CCyC, en cuatro incisos. Los tres primeros prevén
situaciones estrictamente objetivas, pero el último inciso establece un supuesto en el cual la conducta de los
progenitores tiene incidencia, de allí que no se trata de una hipótesis completamente objetiva. ¿Cuáles son las
consecuencias del dictado de una sentencia que ordena la suspensión del ejercicio de la responsabilidad
parental? Como ya se adelantó, el art. 703 CCyC establece que si uno de los progenitores es privado o suspendido
en el ejercicio de la responsabilidad, el otro asume plenamente su ejercicio. Obviamente, unilateral. Pero si se
resuelve la privación o suspensión respecto a los dos progenitores, o incluso en el caso en que se trata de un solo
progenitor, privado o suspendido, se debe recurrir a la tutela o a la adopción para brindar la adecuada protección
que el hijo/a requiera. La conveniencia de una u otra figura dependerá de las circunstancias particulares de cada
caso y deberá cumplimentarse con los requisitos exigidos en los respectivos artículos, tal como ya se explicó. La

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decisión de privar o suspender a los progenitores en el ejercicio de la responsabilidad parental no implica que
todos sus efectos dejen de producir efectos. En efecto, el art. 704 CCyC establece expresamente la subsistencia de
la obligación alimentaria de los progenitores en favor del hijo. Ello es así en evidente protección, beneficio, e
interés del hijo.

Unidad V Principios Generales del Derecho Sucesorio: conceptos generales, diferencias entre sucesores
universales y particulares, herederos legítimos y legitimarios, contenido, transmisión. Juicio sucesorio:
competencia, fuero de atracción, excepciones. Capacidad para suceder: Indignidad y Desheredación.
Aceptación de la herencia: derecho de opción. Beneficio de Inventario. Posesión hereditaria. Acción de petición
de herencia. Heredero Aparente

Suceder es reemplazar a alguien en una relación jurídica, es decir que hay sucesión cuando una persona
reemplaza a otra en una relación jurídica predeterminada. Sabemos que la transmisión de bienes puede tener dos
vías, entre vivos (compra vta., donación) y por causa de muerte que sería lo que nos ocupa ésta segunda parte;
por ello partimos del hecho jurídico de la muerte. A partir de ahora, vamos a llamar al que fallece CAUSANTE.

Sucesión mortis causa:

A sucesión en la persona: (sistema romano) el heredero que aceptaba la herencia, respondía con su propio
patrimonio por las deudas del causante, había una confusión de patrimonio, ambos patrimonios se fundían en
uno solo y el acreedor podía atacar cualquiera de los patrimonios.

Sistema utilizado en Vélez Sarfiel y en el código civil existe la posibilidad de realizar un inventario y en ese caso
solo responde con los bienes recibidos. A partir de la ley 17 711 toda aceptación se presume beneficiaria.

B sucesión en los bienes: el heredero responde frente a los acreedores con los bienes recibidos art 2317; El
heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes
hereditarios recibidos. en caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Si no
alcanza los acreedores quedan sin cobrar y los herederos sin bienes. Aquí se ve que la sucesión es en los bienes y
no en a persona.

“La sucesión es la transmisión de derechos de una persona a otra, de tal manera que en adelante ésta pueda
ejercerlos en su propio nombre”. El CCCN ha definido en su artículo 400 los distintos tipos de sucesores que se
reconocen: “sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, sucesor singular
el que recibe un derecho en particular”. Sucesores son aquellas personas a las cuales se transmiten los derechos
de otras personas, de modo que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre.

Vamos a distinguir los conceptos de herencia, como la porción del patrimonio que se transmite x sucesión mortis
causa (por eso no hablamos de patrimonio ya que esto es el conjunto de bienes que se transmiten conforme lo
dice el código activo y pasivo; acá decimos que se transmiten derechos y obligaciones y hablamos de sucesión en
la forma de transmitir esos derechos y obligaciones.

Diferencia entre sucesores universales y particulares

Especies:

a) Sucesión universal: El sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra
persona

93
b) El sucesor singular es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.

Sin embargo hay una limitación, el patrimonio es un atributo de la personalidad y por lo cual no se encuentra en
el comercio ( nadie puede transmitirle a otra persona la totalidad de su patrimonio) es por eso que puede existir
sucesión particular entre vivos y sucesión particular mortis causa, sin embargo no puede existir sucesión universal
entre vivos pero si existe la sucesión universal mortis causa, por lo tanto el heredero es propietario, deudor y
acreedor de todo lo que el causante era antes de morir.

Fundamentos. Vinculación con el derecho de familia:

La sucesión intestada tiene su fundamento en el reconocimiento de los afectos presuntos del causante y en la
protección familiar. De allí su íntima vinculación con el derecho de familia. Por el contrario, la sucesión
testamentaria reposa en la libre voluntad expresada por el causante en su testamento, que en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra limitada en caso de existir herederos legitimarios.

Principios

1 Nemo plus iuris: nadie puede transmitir a otro un derecho mas amplio del que tiene, tanto en la sucesión entre
vivos y mortis causa, los derechos que se transmiten, se hacen en la condición en que se encuentran (estoy
alquilando una propiedad y muero y los herederos deberán respetar las condiciones del contrato de alquiler hasta
el vencimiento del plazo del contrato).

2 Nemo por parte testatu: nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. En el derecho romano, se
hacia testamento o no se hacia testamento; en caso de no hacerse testamento se transmitía legalmente. Sin
embrago en el derecho Argentino si se permite parte testado y en parte intestado (dejo mi auto a mi sobrino y el
resto de los bienes se transmitirá en el orden legal al resto de los herederos.

Transmisión de derechos por causa de muerte

Art 2777: Apertura de la sucesión. la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la
transmisión de su herencia a las personas llamadas a suceder por el testamento o por la ley. el testamento
dispone sólo parcialmente los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley.

La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento.

Apertura de la sucesión produce en el mismo momento de la muerte del causante y tiene como consecuencia la
transmisión instantánea de la herencia a los herederos.

Diferencia con el juicio sucesorio: La apertura de la sucesión produce la transmisión de los derechos a los
herederos y legatarios, mientras que el juicio sucesorio tiene por fin ratificar quienes son los herederos e inscribir
los bienes a su nombre.

Hechos que producen la apertura de la sucesión: la muerte real y la muerte presunta.

Art 95 Conmoriencia: habrá conmoriencia cuando dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o
en cualquiera otra circunstancia de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero. Se presume que
mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no
puede determinarse lo contrario.

Art 85 y 86 Régimen sucesorio abierto por presunción de fallecimiento: Hay tres sucesos que permiten la
declaración de la muerte presunta:

94
1) la ausencia durante 3 años sin que se tengan noticias de la persona. (Fecha presuntiva de muerte: el último día
del primer año y medio)

2) en caso de incendio, terremoto, acción de guerra y otro suceso semejante, si no se tuvieren noticias durante 2
años (fecha presuntiva de muerte: el día del suceso, el día del término medio en que ocurrió el hecho)

3) en caso de encontrarse en un buque o aeronave naufragado o perdido, y del que no se tuviesen noticias
durante 6 meses (el ultimo día en que se hayan tenido noticias del buque o de la aeronave). Previo inventario los
herederos recibirán los bienes y estos se inscribirán a su nombre en los registros, con la pre notación de que no
podrán enajenarlos y gravarlos sin autorización judicial. Dicha pre notación concluirá y los herederos podrán
disponer libremente de los bienes a los cinco años del día presuntivo del fallecimiento o a los ochenta del
nacimiento del ausente, Si este reaparece luego de cesada la pre notación se le restituirán los bienes que
existiesen en el estado en que se hallasen, los adquiridos con el valor de los que faltaren, y el precio que se
adeudase de los enajenados, así como también los frutos no consumidos.

La transmisión de los derechos tiene lugar en forma instantánea en el momento de la muerte del causante.

El contenido de la transmisión es la herencia y esta se compone de todos los derechos y obligaciones que
formaban el patrimonio del difunto, menos los que se extinguen por causa de muerte.

Los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte de su titular y los derechos patrimoniales se
transmiten a los herederos. Los atributos de la personalidad se extinguen con la muerte, lo mismo que los
derechos de la personalidad. Los derechos de familia se extinguen con la muerte de su titular. Lo mismo ocurre
con la calidad de tutor o curador. Respecto de las acciones de estado de familia, se puede sostener que en
principio no son transmisibles por vía sucesoria, sin embargo en algunos casos iniciada en vida por el causante,
puede ser continuada por los herederos, y en otros, puede ser promovida por sus sucesores en determinadas
condiciones. Los herederos del causante pueden ser demandados por una acción de estado.

La transmisión mortis causa requiere la reunión de tres elementos:

1) la apertura de la sucesión;

2) la vocación sucesoria,

3) la aceptación. Solamente cuando se han reunido los tres elementos se producirá y perfeccionara la
transmisión hereditaria.

El código distingue dos tipos de sucesores:

Art. 2278:

1-Heredero: se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la
herencia. Herederos:

A-Universal: tiene vocación al todo (los 3 hermanos tienen vocación al todo, pero si alguno no quiere
recibir la herencia, el resto acrecerán su porción).
B- cuota. Limita su llamamiento a la cuota a la que es llamado (no tiene posibilidad de ampliar su porción,
solo a lo que se determina por la herencia).

2-Legatarios: el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos.

En el caso de coexistir más de una persona llamada como heredero, a cada uno de ellos le corresponderá la parte
indivisa de la herencia que coincide con su porción hereditaria, es decir que la herencia se dividirá entre la

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cantidad de herederos y el resultado será la porción indivisa que a cada uno de ellos le corresponde y que se
materializara con la partición.

Otra característica del heredero es que responde por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su
valor en caso de haber sido enajenados. El heredero responderá con sus propios bienes por las deudas del
causante y por las cargas de la herencia si:

a) no hubiese hecho el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman
judicialmente a su realización

b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio,

d) enajena bienes de la sucesión excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa.

Art 2279: personas que pueden suceder

 Personas humanas existentes al momento de su muerte


 los concebidos en ese momento que Nazcan con vida
 las nacidas luego de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida remisión al artículo
561 CCYC.
 personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento

Capacidad para suceder

Para que una persona pueda recibir una herencia, es necesario que tenga capacidad para suceder y que tenga una
vocación hereditaria vigente y no contrariada. La capacidad para suceder ha sido definida como el conjunto de
requisitos que la ley exige para que una persona pueda ser sujeto pasivo de una transmisión por causa de muerte.
El nuevo código no distingue entre capacidad en general y capacidad para suceder. La regla es la capacidad, y por
ende se aplican las normas de la capacidad en general. El requisito esencial para poder suceder es que la
persona llamada a la herencia exista en aquel instante.

El comienzo de la existencia humana ocurre con la concepción (art. 19) y los derechos y obligaciones del
concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida se
considera que la persona nunca existió. De esto se extrae que el que no ha sido concebido al momento de la
muerte no existe y por ello no puede suceder al causante. No está permitida la filiación post mortem porque para
someterse a las técnicas de reproducción humana asistida se requiere el consentimiento libre, previo e informado
de ambos.

La muerte, la apertura y la transmisión se producen en el mismo instante de manera tal que el heredero adquiere
la sucesión por el solo hecho de la muerte en tanto este en el grado sucesivo, pero debe determinarse su
capacidad.

Art 2280: situación de los herederos

ARTICULO 2488 Heredero de cuota: Herederos de cuota. Los herederos instituidos en una fracción de la herencia
no tienen vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido
conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás
disposiciones testamentarias.

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La responsabilidad del heredero de cuota por las deudas del causante y por las cargas hereditarias se limita a los
bienes que recibe o a su valor en caso de haber sido enajenados.

Legatario particular: recibe un bien determinado o un conjunto de ellos y no tiene derecho sobre los otros bienes
que componen la herencia. El legatario no acrece por sobre el bien legado, salvo que el testador hubiese
dispuesto lo contrario. En cuanto a las deudas del causante, el legatario solo es responsable hasta el valor de lo
que recibe y nunca responderá con sus propios bienes frente a los acreedores del fallecido. El legatario tiene
derecho al cobro de su legado sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los acreedores de los
herederos art 2316.

La diferencia entre ambos es que el heredero recibe un todo o una parte alícuota de un todo, es decir su
llamamiento no esta determinado por los bienes sino que hay un interés en una cuota parte del a sucesión ( si hay
3 hermanos hay 1/3 del patrimonio)

En cambio el legatario recibe un bien en particular (dejo mi auto a mi sobrino) sucesión particular.

En el caso del legatario recordemos que debe recaer sobre lo que determina el art. 2500 a 2510 que les pido lo
lean, cosas ciertas y determinadas, cosa gravada etc. (lo detallo en la parte de legados)

Quienes son incapaces de suceder al causante?

Art 2281 conductas que son tipificadas por el legislador tendientes a impedir la vocación hereditaria porque son
conductas incompatibles de recibir la herencia de determinada persona. Indignidad (se explica más adelante).

Fuentes de llamamiento (como se llega a ser sucesor), la ley hace el llamamiento a falta de testamento

Una depende de la otra porque prevalece la vocación del causante y a falta de esto la ley organiza un sistema de
transmisión hereditaria en base a los afectos del causante. Ósea primero se le da prioridad al testamento y a falta
de esto o si no resuelve la distribución de los bienes se aplica un sistema legal que se lo denomina legítimo y es
porque están llamados por ley.

1-Sucesión legitima: están llamados por la ley – ordenes sucesorios:

 Descendientes ( si existen desc. Los ascend no heredan)


 Ascendientes ( si existen ascend los colaterales no heredan)
 Cónyuges (orden anómalo, porque concurre con descendientes y ascendientes, pero excluye
a los colaterales es decir que el cónyuge excluye a los colaterales y si concurren
descendientes y cónyuge, comparten los bienes).
 Colaterales hasta el 4to grado

Los mas próximos al grado excluye al mas remoto, salvo el derecho de representación p/e en la sucesión del sr A
concurren sus tres hijos B C D y sus nietos F G hijos de C, en este caso B C D excluyen a los nietos por ser mas
remotos.

Dentro de los herederos legítimos hay un grupo de herederos que tienen reservada la herencia de la cual no se los
puede privar y se los denomina herederos legitimarios (descendientes tienen reservada la porción de 2/3
ascendientes 1/2 y cónyuges 1/2). Los herederos legítimos (colaterales hasta el 4to grado).

2-Sucesión testamentaria: voluntad del causante expresada en testamento

Ley aplicable

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Ley vigente al momento de la muerte del causante en su último domicilio, es decir si muero hoy en la República
Argentina se aplicará el Código Civil y comercial que rige en Argentina.

Caso donde el causante tiene bienes en más de un país, esto genero un debate doctrinario entre la unidad y
pluralidad sucesoria, para algunos autores debe iniciarse una única sucesión, en el último domicilio del causante y
ella tiene efectos sobre los otros países en los cuales en que el causante tiene bienes. Para otros autores deben
iniciarse tantas sucesiones en los países donde se tengan bienes.

Principio de unidad y pluralidad: nuestro CCYC se rige por el principio de la unidad, sin perjuicio de ello si el
causante tiene bienes en otros países se reconoce que habrá que iniciar sucesión también en esos países porque
rigen principio que tienen que ver con la soberanía donde ningún juez acepta que otro juez de otro país
determine el modo de transferir. Pero si el causante muere en Bs As pero tiene bienes en Jujuy y salta, la
sucesión se hará en Buenos aires (principio de unidad) pero si se trata de otros países (principio de pluralidad).

El principio de nuestro código es el de unidad de ley determinada por el último domicilio del causante-

La jurisdicción sobre la sucesión art 2643 corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. El
domicilio que tenia el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

Bienes que se transmiten en la sucesión

Principio general: Todos los bienes son transmisibles por sucesión salvo los casos expresamente prohibido

Excepciones: derecho intuito personae (si el causante es pintor, esa obligación no se puede trasmitir) y bienes
cuya transmisión está prohibido por la ley (el usufructo se extingue por cualquiera de las partes).

El juicio sucesorio

cuando se inicia el juicio sucesorio, la primera resolución ordena inscribir el proceso en el registro de juicios
universales, y la constancia que expida el registro informará si ya hay otros procesos de la misma persona
iniciados ante otro juzgado de la misma jurisdicción. Si se presenta este caso, resultara imprescindible proceder a
la acumulación de los expedientes.

Dentro de los caracteres del proceso sucesorio se puede señalar que se trata de un juicio voluntario. Se trata de
un proceso universal porque tiene por fin trasmitir la herencia considerada como una universalidad de bienes.

Es voluntario, universal y no tiene controversias y si llega a ver alguna controversia se tramitan por juicios
separados que son atraídos por el mismo juez que entiende en la sucesión (tramitan por cuerda, porque están
atados al expediente principal.

A los fines arancelarios, el juicio se divide en tres etapas:

1.la apertura del proceso sucesorio:

En la provincia de Bsas, también se libra oficio al Colegio de escribanos, y al registro de testamentos, y al IPS para
que se deje de pagar las jubilaciones y pensiones por la muerte del causante. Luego de cumplidos esos requisitos,
se dicta la declaratoria de herederos.

2.la declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento:

-Forma de la declaratoria de herederos: en esta resolución judicial se está determinando con claridad y certeza
quienes son los herederos que la ley llama y que han acreditado su vínculo para recibir la sucesión del causante. Si
bien se trata de una sentencia, no hay obstáculo para que sea luego modificada.

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La declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de terceros y cualquier pretendiente podrá promover demanda
impugnando su validez o exactitud para excluir al heredero declarado o para ser reconocido con él. Entre aquellos
herederos que han tramitado conjuntamente el proceso sucesorio o que se han reconocido expresamente la
calidad de tales, la declaratoria será definitiva y no podrá ser modificada. A partir de esta resolución, los que allí
figuren, han quedado investidos en la calidad de herederos.

3.la tercera concluye con las inscripciones de los bienes a nombre de los herederos o legatarios.

Declaración de validez formal del testamento: dentro del juicio sucesorio testamentario también hay una
resolución de trascendencia y esta es la que aprueba el testamento en su aspecto formal. Dentro de este proceso,
será necesario acreditar el fallecimiento del causante y presentar el testamento que se pretenda hacer valer.

Hay que distinguir el juicio sucesorio intestado del testamentario. En ambos, quien solicita la apertura de
proceso deberá justificar su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante. Si este
hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo cuando estuviese en su
poder o indicar el lugar donde se encontrase, si lo supiere. Cuando el causante hubiese fallecido sin haber
testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos.

La calidad de parte legítima se acreditara acompañando las partidas que prueben el vínculo jurídico familiar
existente con el causante.

ARTICULO 2335.-Objeto. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el
contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los
bienes.

La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. El domicilio
que tenia el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

ARTICULO 2336.-Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del
último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3, Título IV del Libro Sexto.

El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que
tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones
testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes
entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición.

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse, a
su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero
único.

Fuero de atracción: todo tramita ante el mismo juez para que no haya sentencias contradictorias

Prórroga de jurisdicción: si todos los herederos están de acuerdo, pueden pedir la prórroga de jurisdicción.

 La sucesión debe iniciarse en el último domicilio del causante


 la jurisdicción debe prorrogarse si todos los herederos están de acuerdo y siempre dentro de la misma
jurisdicción
 el proceso sucesorio es de tipo voluntario
 ejerce atracción sobre determinados procesos

La vocación sucesoria es el llamamiento hecho por la ley o por la voluntad del causante a una persona para que
reciba una herencia determinada. La diferencia que existe entre la capacidad para suceder y la vocación

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hereditaria es clara, aquella es general, y esta es específica para una sucesión en particular. Una persona existe y
por lo tanto tiene capacidad para suceder a cualquiera, pero solo tendrá vocación hereditaria respecto de una
persona determinada cuando cuente con un llamamiento hecho por la ley o por el causante en su testamento.

Fuentes:

- Voluntad del causante expresada en un testamento valido

- Llamamiento que hace la ley a determinados miembros de la familia del fallido.

Vocación actual: llamamiento a heredar la totalidad de los bienes

Vocación eventual: posibilidad de acrecer en base a la universalidad del titular.

Causas de exclusión:

a) Renuncia a la herencia: la exclusión por voluntad del llamado a suceder se presenta cuando este manifiesta de
una manera expresa su voluntad de no recibir la herencia. La sucesión se defiere como si el renunciante nunca
hubiese sido llamado a la herencia.

b) Indignidad: la exclusión por sentencia judicial tiene lugar cuando ha incurrido en una causal de indignidad

c) Matrimonio in extremis: art. 2436: “la sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los
treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la
celebración, conocida por el superstite, y desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de
una unión convivencial.

d) Divorcio: la sola sentencia de divorcio provoca que los cónyuges no se hereden entre sí.

e) Separación de hecho: art.2437: “la separación de hecho sin voluntad de unirse… excluye el derecho hereditario
entre cónyuges”. La separación de hecho se concreta con el cese de la vida en común y la falta de voluntad de
unirse que menciona la norma se concreta cuando al menos uno de los cónyuges no desea continuar con la
convivencia. Cualquiera haya sido la causa por la que dejaron de convivir, ninguno de los cónyuges heredara al
otro.

f) Decisión judicial que pone fin a la convivencia: art.2437 “la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese
de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges”.

g) Matrimonio extranjero ineficaz en el país: la validez de un matrimonio contraído en el extranjero se rige por el
derecho del lugar de la celebración.

El art 2482 establece: Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las
cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han
intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su
última enfermedad

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Art. 2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento
son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir
prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de
suceder. El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio. Los inhábiles para suceder por testamento que
se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son considerados de mala fe.

Indignidad

Puede ser definida como la exclusión de la herencia decretada contra un heredero o legatario por una sentencia
judicial en virtud de una causa legal. La indignidad puede ser decretada tanto respecto del heredero como de un
legatario. Esta sanción civil tiene como basamento un reproche objetivo formulado por el ordenamiento jurídico
hacia determinadas conductas que han sido consideradas disvaliosas porque implican agresiones o menoscabo a
la integridad, a la libertad, al honor, a la salud, a las afecciones o a la memoria del causante. La indignidad debe
ser decretada por sentencia judicial porque esta institución no se aplica de oficio debido a que debe ser
demandada solamente por el legitimado para hacerlo. Nadie puede ser reputado como indigno aunque la causa
se encuentre acreditada si no media acción del interesado y sentencia condenatoria.

Art 2281 indignidad:

Inc. a) los autores, cómplices o participes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la
libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.
Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. Tiene que haberse
tratado de un delito doloso. Abarca tanto a los autores como a los cómplices y también a los participes. Antes se
requería la condena penal, mientras que ahora el 2281 establece “basta la prueba de que al indigno le es
imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal”. Si no se ha llegado a esa instancia o la sentencia ha
sido absolutoria, de cualquier manera el juez civil podría considerar que el demandado ha incurrido en la causa de
indignidad. Todos estos delitos constituyen una afrenta contra la persona del causante pero también puede haber
recaído en otros miembros de la familia del fallecido. –

Inc. b) “los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido”. No se aclara si el maltrato tiene que haber
sido físico o mental por lo que cabe concluir que ambas conductas quedan incluidas.

-Inc. c) “los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto
que la víctima del delito sea el acusador o su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano , o
haya obrado en cumplimiento de un deber legal”. No importa el resultado de la acción penal, si ha mediado
sobreseimiento provisional o definitivo, falta de merito, absolución o condena, porque la causa se configura con la
acusación o denuncia.

Inc. d) “ los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, excepto que
antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no
alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y
hermanos del homicida o de su cómplice”. Lo que sanciona esta causa es que ante el homicidio doloso del
causante, su heredero no ponga en funcionamiento el accionar de la justicia para que se investigue el hecho. El
plazo para hacer la denuncia es de un mes desde que se produjo la muerte sin dar alternativa en caso que el
sucesible ignorara esta circunstancia. Tampoco hay obligación de efectuar la denuncia cuando el autor del
homicidio o su cómplice es descendiente, ascendiente, cónyuge, hermano de quien pretende ser heredero del
causante

Inc. e) “los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no lo hayan
recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo”.

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Inc. f) “el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad”

Inc. g) “el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental.

Inc. h) “ los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de
hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento ”. En
ambos supuestos se ha afectado la libre decisión respecto de la disposición de sus bienes para después de su
muerte.

Inc. i) “los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones”. La
donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, y en caso
de habérselo estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del donante.

Art 2282 Perdón de la indignidad. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se
beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el
desconocimiento de tales hechos por el testador.

Acción de indignidad: Al no operar de pleno derecho, la indignidad solo puede ser decretada por una sentencia
judicial.

Art 2283.-Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno sólo puede ser demandada después de abierta la
sucesión, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede oponerla como
excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. La acción puede ser dirigida contra los
sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se
considera de mala fe a quien conoce la existencia de la causa de indignidad.

Legitimación activa: al que ocupara el lugar del indigno en la sucesión del causante. No cualquier interesado
podrá demandar la indignidad quedando excluidos los deudores de la sucesión porque deben abonar su deuda sin
que importe quien es el heredero, los acreedores de la sucesión porque su crédito se satisface con la herencia con
total independencia de quienes sean los herederos, los acreedores del heredero, puesto que el fundamento
moral que sustenta la indignidad no permite que sea ejercida por vida de subrogación y los legatarios porque su
derecho se circunscribe a reclamar la entrega del legado a quien sea heredero.

Legitimación pasiva: se puede demandar por indignidad a los herederos y legatarios. También puede accionarse
contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a titulo oneroso de mala fe.
La sentencia que hace lugar a la demanda produce la exclusión del indigno de la herencia del causante. Para hacer
efectiva esta sentencia deberá modificarse la declaratoria de herederos que se hubiese dictado a favor del
indigno o bien dejarse sin efecto la aprobación del testamento en el que hubiera sido instituido y resolverse lo
que corresponda para asignar la calidad de heredero a quien ha vencido en la acción de indignidad.

Art. 2284 Caducidad de la indignidad: “caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de tres
años desde la apertura de la sucesión, y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado”. Corren
desde el día de la muerte del causante respecto de los herederos y con relación a los legatarios desde que se hizo
entrega del legado.

Art. 2285 Efectos: “Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos, aplicándose
lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque
no los haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías
que los aseguraban”

ACEPTACION Y RENUNCIA DE LA HERENCIA: DERECHO DE OPCION

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ART 2286: HERENCIAS FUTURAS NO PUEDEN SER ACEPTADAS Y RENUNCIADAS

Hay dos excepciones:

ART 1010: Herencia futura. Herencia futura no puede ser objeto de los contratos y tampoco puede serlo los
derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra
disposición legal expresa.

Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la
conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir
disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios establecer compensaciones en favor de otros legitimarios.
estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los
derechos del cónyuge ni los derechos de terceros.

Lo que se intenta en este artículo es la defensa a la empresa familiar y protección de la producción lo que hace al
funcionamiento de las ciudades y protección de los empleos-

ART 2411: La persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación o
por testamento.

Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria, la
partición de los gananciales sólo puede ser efectuada por donación, mediante acto conjunto de los cónyuges.

Este articulo explica que la persona dispone de sus bienes a futuros mediante donación.

El derecho de opción: es el derecho que se le abre al heredero en el momento de la muerte del causante y puede
tener dos posibilidades: Aceptar o renunciar la herencia.

El heredero puede actualizar su vocación mediante la aceptación o puede no querer la herencia mediante la
renuncia.

ARTICULO 2287.-Libertad de aceptar o renunciar. Todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o
renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación
parcial implica la del todo; la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha.

ARTICULO 2288.-Caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la
apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. El plazo
para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es
excluido de ésta, corre a partir de la exclusión.

ARTICULO 2289.-Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el
heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor de tres meses,
renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido la intimación, se lo tiene por
aceptante. La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve días de la muerte del causante, sin perjuicio de
que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos

Plazo: el derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la apertura de la sucesión. El heredero que no
haya aceptado en ese plazo, se tiene por renunciante. Este plazo es amplio, si hay herederos interesados pueden
intimar al heredero a que acepte o renuncie la herencia por un plazo de 3 meses. La consecuencia de no
expedirse ante esa demanda se entiende por aceptada.

103
Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una vez cumplida la
condición.

ART 2290 Transmisibilidad del derecho de opción: el derecho de opción es transmisible por causa de muerte. “si
el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus
herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida a su causante, los que la
aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este. La renuncia de la
herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida, implica también la renuncia a
esta”. Si se renuncia a la herencia del causante, no se puede aceptar la herencia que se le había transmitido.

Si un heredero muere sin el derecho de opción, le transmite el derecho de opción a sus herederos ( fallece mi
padre, y yo acepte la herencia y luego muero, le transmito a mis herederos mi herencia y a su vez el derecho de
opción que yo tenia con relación a la herencia de mi padre.

ART 2291 Efecto retroactivo de la opción: cuando se ha aceptado o cuando han transcurrido los diez años de la
muerte sin haberse expedido se considera que ha sido aceptante o renunciante desde la apertura de la sucesión.
Art. 2291 “el ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión”.

Artículo 2292 acción de los acreedores del heredero: si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus
acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptar en su nombre. en tal caso, la situación
sólo tiene lugar a favor de los acreedores que las fórmulas y hasta la concurrencia del monto de su crédito.

Aceptación de la herencia: es el acto voluntario lícito por el cual una persona llamada a suceder asume de
manera irrevocable los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero. A través de la
aceptación se asume la calidad de heredero y no se adquiere porque la aceptación tiene efecto retroactivo a la
fecha del fallecimiento que es el momento en que se transmiten los derechos y las obligaciones que componen la
herencia. Lo que se produce con la aceptación es la consolidación de la calidad de heredero del llamado a
suceder. La aceptación es irrevocable. La asunción de los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad
de heredero debe ser total, ya que esta situación es indivisible. No se admite que pueda ser aceptante respecto
de unos bienes y renunciante de los otros.

Art 2293 Aceptación: es ponerme en la voluntad de heredero y puede darse de 3 formas diferentes :

-expresa: en un acto jurídico asume la calidad de heredero, dándole un poder a un abogado.

-tacita: se asume la calidad de heredero, y se asume la calidad de actos ( soy demandado por una deuda de mi
padre, y contesto demanda, se entiende que acepto demanda en carácter de heredero)

-forzoso: ocultamientos de bienes del causante y la aceptación es forzada.

Actos conservatorios: no son considerados de aceptación de la herencia (apuntalar una propiedad que dejo el
causante)

Aceptación de una persona incapaz o incapacidad restringida: siempre es con el límite que se responde con los
bienes hereditarios.

Art 2294.-Actos que implican aceptación. Implican aceptación de la herencia:

a) la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de
heredero o derechos derivados de tal calidad;

b) la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él;

104
c) la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después de
transcurrido un año del deceso;

d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de
heredero;

e) la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;

f) la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita;

g) la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos.

ART 2295 aceptación forzada : causales x las cuales el heredero responde con sus bienes personales. la ley le
impone una sanción.

Se ha definido la aceptación de la herencia como un acto voluntario, pero al mismo tiempo se hizo la salvedad de
un caso en que la calidad de aceptante era impuesta como sanción. Ello tiene lugar cuando se presentan las
condiciones establecidas en el art. 2295 “el heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado
aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar, y no tiene parte alguna en aquello que
ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir
su valor, estimado al momento de su restitución.

Art 2296 Actos que no implican aceptación:

a) los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los que resultan
necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de la sucesión;

b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos adeudados por el difunto, los
alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente;

c) el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del difunto, o recuerdos de familia,
hecho con el acuerdo de todos los herederos;

d) el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos a que se refiere el inciso b) o se
depositan en poder de un escribano;

e) la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del administrador, si se da al precio el


destino dispuesto en el inciso

d) de este artículo; en caso de no poderse hallar comprador en tiempo útil, su donación a entidades de asistencia
social o su reparto entre todos los herederos;

f) la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de desvalorizarse rápidamente, si se da


al precio el destino dispuesto en el inciso

d). En los tres últimos casos, el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las obligaciones
y responsabilidad del administrador de bienes ajenos.

Artículo 2297 aceptación por una persona incapaz o con capacidad restringida. la aceptación de la herencia por
el representante legal de una persona incapaz , nunca puede obligar a este al pago de la deuda de la sucesión más
allá del valor de los bienes qué le sean atribuidos. Igual regla se aplica a la aceptación de la herencia por una
persona con capacidad restringida aunque haya actuado con asistencia, o por su representante legal o con
vivencial.

105
Renuncia de la herencia: repudiar la calidad de heredero

Es un acto formal y requiere escritura pública o acta judicial

Si la herencia no es aceptada por otros herederos y este dentro del plazo de los 10 años se puede retractar

Efectos: la renuncia es como si fuere que nunca fue heredero y lo transforma en un 3ro con relación a la sucesión
y abre la posibilidad de abrir el derecho de representación, a los descendientes y colaterales del renunciante que
pueden ocupar su lugar.

Renuncia de la herencia: es el acto expreso mediante el cual una persona llamada a suceder manifiesta su
voluntad de no ser heredera. Se trata de un acto jurídico porque tiene por fin extinguir derechos. Es un acto
unilateral porque se perfecciona con la sola voluntad del renunciante, sin que se requiera que la renuncia sea
aceptada. Debe ser expresa porque contraria el llamamiento deferido por la ley o por la voluntad del causante, y
por ello, no es posible presumir la intención de renunciar. Sin embargo puede inferirse que hay una renuncia
tacita cuando el sucesivo guarda silencio durante diez años sobre la herencia que le ha sido deferida. Como luego
de la renuncia se considera que el renunciante nunca tuvo un llamamiento a la herencia, tiene efectos
retroactivos a la fecha de la apertura de la sucesión.

ART 2298 Facultad de renunciar el heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto
aceptación.

Art. 2299 Forma de la renuncia “la renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública, también
puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la
inalterabilidad del instrumento”.

Art 2300 Retractación de la renuncia: la renuncia puede ser dejada sin efecto por la sola voluntad del
renunciante, quedando emplazado como aceptante. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en
tanto no haya caducado su derecho de opción, si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos ni se ha
puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre
los bienes de la herencia.

ART 2301 Efectos de la renuncia: El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a
la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos en que por este Código tiene
lugar. Si hay coherederos del renunciante estos verán acrecida su porción hereditaria y si fueran llamados
herederos de un grado posterior, verán actualizado su derecho a la herencia.

Unidad VI Cesión de derechos hereditarios. Comunidad hereditaria. Derecho real de habitación del cónyuge
supérstite. Partición. Acción de colación. Sucesión Intestada. Derecho de representación. Órdenes sucesorios:
ascendientes, descendientes, cónyuge, colaterales, nuera viuda sin hijos. Sucesión del cónyuge: efectos de la
separación de hecho. Legítima: porciones legítimas, acciones para su protección.

Cesión de derechos hereditarios: El contrato de cesión de herencia puede ser definido como aquel por el cual el
heredero, cedente, transmite a un coheredero o a un tercero, cesionario, la universalidad jurídica, herencia o una
cuota parte de ella, sin consideración especial de los elementos singulares que la componen.

La cesión de la herencia es un contrato bilateral, lo que implica un acuerdo de voluntades entre el cedente y el
cesionario. El momento oportuno para hacer el contrato de cesión de la herencia comienza a partir de la muerte
del causante. Este contrato podrá otorgarse mientras los bienes hereditarios se encuentren indivisos, es decir que
luego de la partición ya no podrá celebrarse la cesión de la herencia.

106
Artículo 2302 momento a partir del cual produce efectos: la cesión de derecho a una herencia ya deferida o a
una parte indivisa de ella tiene efectos:

a- entre los contratantes, desde su celebración


b- respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se
incorpora al expediente sucesorio
c- respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión

Artículo 2303 extensión y exclusiones: la cesión de herencia comprende las ventajas qué pueden resultar
ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones particulares del testamento, o por la caducidad de
estas. no comprende excepto pacto en contrario:

a. Lo ha crecido con posterioridad en razón de una causa diversa de la expresadas, como la renuncia o la
exclusión de un coheredero
b. lo acrecido anteriormente por una causa reconocida al tiempo de la cesión
c. los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas,
retratos y recuerdos de familia

Caracteres:

-Contrato consensual; porque resulta suficiente el acuerdo de voluntades sin que se requiera la tradición de los
bienes para su perfeccionamiento.

-Traslativo de derechos; porque los derechos sobre la herencia pasan del cedente al cesionario.

-Formal, porque se requiere su instrumentación mediante escritura pública. –

Oneroso o gratuito, según que se perciba una contraprestación o se trate de una liberalidad.

-Aleatorio; porque no se hace un detalle de los bienes, derechos y obligaciones que se ceden y la incertidumbre
acerca de su contenido es el riesgo que se asume al contratar, tal como se explicita más adelante.

Objeto de la cesión.

1-sucesor universal

2-sucesor particular (El profesor considera que el cesionario es siempre particular)

3-el cesionario como sucesor particular

4-el cesionario como sucesor universal

Art. 2304 derechos del cesionario: “el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente
en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor integro de los bienes que se gravaron después de
la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o
enajenaron, con excepción de los frutos percibidos”. El cesionario debe recibir los bienes en el estado en que se
encontraban al momento del fallecimiento, puesto que las alteraciones que ellos puedan haber sufrido como
consecuencia del accionar del heredero no se incluyen dentro de la cesión. Si se gravó un bien o se consumieron o
enajenaron, se le debe integrar al cesionario el valor que estos bienes tenían al momento del fallecimiento. No
quedan percibidos dentro de la cesión los frutos percibidos porque pertenecen al cedente.

Art 2305 garantía por evicción. si las sesiones son onorosa, el cedente garantiza a cesionario su calidad de
heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos

107
como litigioso dudosos, sino lo de su parte. no responde por la evicción ni por los vicios de los bienes de la
herencia, excepto pacto en contrario. en los demás, su responsabilidad se rige por las normas relativas a la
sección de derecho.

Si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable. su
responsabilidad se limita al daño causado de mala fe

Art 2307 obligaciones del cesionario; el cesionario debe reembolsar al cedente lo que éste pague Por su parte en
las deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida.

las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan la transmisión hereditaria están a cargo de cesionario
si están impagos al tiempo de la sesión.

Artículo 2309 cesión de bienes determinados. la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman
parte de una herencia no se rige por la regla de este título sino por los del contrato que corresponde y su eficacia
está sujeta a que el bien se ha atribuido al cedente en la partición.

Diferencia con otros contratos:

1- con la compra venta se transfiere un bien único y en la cesión un conjunto indeterminado de bienes y
deudas.
2- con la cesión de créditos se transfiere un crédito singularmente considerado y no un conjunto de bienes
indeterminado qué pueden incluir créditos.

Responsabilidad del cedente:

-El cedente es deudor de los acreedores del causante

-su responsabilidad es pro viribus

Intervención del cesionario en el juicio sucesorio:

-es parte de la comunidad hereditaria

-puede iniciar por si el juicio sucesorio

La cesión del cónyuge supérstite:

Cede su participación hereditaria en los bienes del causante, no asi su participación como socia de la comunidad
de gananciales porque esos derechos los tiene por derecho propio y no por sucesión.

Momento de la cesión de derechos hereditarios.

-desde la muerte del causante

-hasta su partición ( xq todavía la herencia se encuentra indivisa)

Bienes comprendidos en la cesión:

A-principio general: todos los existentes al momento de la muerte del causante

B-casos especiales:

-enajenación de bienes ante la cesión

108
-constitución de derechos reales que gravan bienes hereditarios

-pérdidas y deterioros

-gastos y mejoras

-deudas y cargas

-honorarios e impuestos

Mejora de la porción del cedente:

Planteó el problema (¿a la muerte de mi padre concurrimos a la herencia mis 2 hermanos y yo, y poco después
uno de mis hermanos renuncia y yo ya había cedido mis derechos hereditarios por un precio, pero ahora mi
porción mejoro y esa mejora a quién beneficia? Lo primero q hay q distinguir es:

-derecho de acrecer: mi porción crece por la renuncia de un heredero

-mejora en la masa: forma parte del contrato, por lo cual beneficia al cesionario

-supuesto de aparición de testamento que beneficie al cedente

Efectos del contrato de cesión

Entre las partes; el cesionario tiene que pagar el precio y pagar las deudas y cargas de la sucesión

En cuanto al cedente, debe entregar los bienes si tiene la posesión de estos, sigue respondiente frente a los
acreedores del causante porque la calidad de cedente no se transmite, salvo que se hayan incluido las deudas en
el contrato.

Las deudas por confusión porque el causante y heredero eran la misma persona y ahora renacen y debe garantía
de evicción. Frente a 3eros los acreedores de la sucesión pueden pedir tanto al cedente como al cesionario.

Investidura de la calidad de heredero

ART 2337.-Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge,
el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o
intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer
todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los
bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.

ART2338 Investidura judicial:-Facultades judiciales. En la sucesión de los colaterales, corresponde al juez del
juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante
y del título hereditario invocado. En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de
validez formal del testamento, excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del artículo 2337.

En la sucesión de los colaterales hasta el cuarto grado, la investidura corresponde al juez En las sucesiones
testamentarias, la investidura resulta de la validez formal del testamento. En las sucesiones sin testamento, la
investidura es “por declaratoria de herederos”, en las testamentarias por la “declaración de validez formal del
testamento”.

La declaratoria de herederos: es la resolución judicial mediante la cual se reconoce la condición de herederos


llamados por la ley. Resulta imprescindible lograr la declaratoria de herederos a favor de quienes ostentan la

109
posesión hereditaria de pleno derecho cuando han quedado bienes inmuebles o muebles registrables para
proceder a la registración de los bienes a nombre de los nuevos titulares.

-Diligencias previas: Para la promoción del juicio sucesorio intestado es necesario acreditar el fallecimiento real o
presunto del causante. Deberá acompañarse el acta de defunción y copia de la sentencia que declara la muerte
presunta o su desaparición forzada. Deberá, además, demostrarse la legitimación para promoverlo, estando ésta
en cabeza de los miembros de la familia llamados por la ley a recibir la herencia.

ART 2339.-Sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o
indicarse el lugar donde se encuentre. Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado judicialmente para que
se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento, y a la
comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos
estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo.
Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no
impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso.

La aprobación formal del testamento implica conferir la posesión hereditaria a los herederos incluidos en él.

ARTICULO 2340:-Sucesión intestada. Si no hay testamento, o éste no dispone de la totalidad de los bienes, el
interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros herederos. Justificado el
fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente, y se dispone la citación de herederos,
acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, por edicto
publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los treinta días.

Sucesión intestada

De acuerdo a lo establecido por el art.2277, la transmisión de la herencia se efectúa a favor de las personas
llamadas a suceder al causante por el testador o por ley. De allí que la sucesión intestada es aquella en la que la
determinación del heredero se realiza siguiendo los principios establecidos en la ley. En nuestro sistema legal, la
herencia puede deferirse en parte por voluntad del causante y en otra por disposición de la ley, conforme resulta
del art. 2277.

El llamamiento realizado por la ley queda determinado a los miembros de la familia que el legislador establezca,
en el orden y con las condiciones que de ella surjan. La elección que hace la ley se basa en los afectos presuntos
del causante de acuerdo a la naturaleza de las relaciones de familia.

Casos en que tiene lugar: la forma que tiene el causante de excluir el llamamiento deferido de acuerdo a la ley es
hacer un testamento. La sucesión se regirá por la ley cuando haya un testamento válido en el que se hubieran
efectuado sólo legados u otras disposiciones, pero sin instituir heredero, cuando en el testamento en el que han
designado heredero haya sido revocado antes del fallecimiento, cuando el testamento sea anulado con
posterioridad a la muerte por no cumplir con las solemnidades, por incapacidad, vicios del consentimiento, o
cuando el heredero llamado en el testamento renuncie a la herencia o sea declarado indigno.

Principios que rigen la sucesión intestada: a)Órdenes hereditarios: el orden de preferencia significa que, los
herederos de un orden preferente excluyan a los de un orden posterior. El orden de preferencia es el siguiente:

1°: orden de los descendientes

2°: orden de los ascendientes

3°: orden del cónyuge

110
4° orden de los colaterales hasta el cuarto grado.

La excepción se encuentra en el orden del cónyuge que concurre con los descendientes y con los ascendientes, no
siendo excluido por estos, pero excluye a los colaterales. A falta de herederos, los bienes pasan al Estado en
calidad de propietario de las cosas sin dueño.

Disposiciones generales

Art.2424.-Heredero legítimo. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus
ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y
según las reglas establecidas en este Código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional,
provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados.”

Fuentes de llamamiento (como se llega a ser sucesor), la ley hace el llamamiento a falta de testamento

Una depende de la otra porque prevalece la vocación del causante y a falta de esto la ley organiza un sistema de
transmisión hereditaria en base a los afectos del causante. Ósea primero se le da prioridad al testamento y a falta
de esto o si no resuelve la distribución de los bienes se aplica un sistema legal que se lo denomina legítimo y es
porque están llamados por ley.

1-Sucesión legitima: están llamados por la ley – ordenes sucesorios: art 2424

 Descendientes (si existen descendientes. Los ascendientes no heredan)


 Ascendientes (si existen ascendientes, los colaterales no heredan)
 Cónyuges (orden anómalo, porque concurre con descendientes y ascendientes, pero excluye
a los colaterales es decir que el cónyuge excluye a los colaterales y si concurren
descendientes y cónyuge, comparten los bienes).
 Colaterales hasta el 4to grado

Los más próximos al grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación p/e en la sucesión del sr A
concurren sus tres hijos B C D y sus nietos F G hijos de C, en este caso B C D excluyen a los nietos por ser más
remotos.

Dentro de los herederos legítimos hay un grupo de herederos que tienen reservada la herencia de la cual no se los
puede privar y se los denomina herederos legitimarios (descendientes tienen reservada la porción de 2/3
ascendientes 1/2 y cónyuges 1/2). Los herederos legítimos (colaterales hasta el 4to grado).

Art.2425 Naturaleza y origen de los bienes:: “En las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al
origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario.”

Esto significa que los bienes del causante serán divididos entre los herederos sin tomar en cuenta si se trata de
bienes inmuebles, muebles registrables, muebles o derechos. Tampoco se debe considerar la causa o el titulo de
su adquisición.

Excepciones al principio.:

-cuando el causante se encontraba casado bajo el régimen de comunidad y esta subsistía al tiempo de la muerte
(necesario distinguir bienes propios de gananciales).

-en la sucesión del adoptado simplemente, cuando el adoptante es llamado por la ley debido a que hay que
determinar si el adoptado ha recibido bienes de su familia de origen.

111
-cuando se ha transmitido por causa de muerte el derecho de opción y unos herederos deciden aceptar la
herencia original y otros renunciarla a ella pero no a la del actual causante, los que hubieran aceptado ambas
herencias adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden al causante.

Sucesión de los descendientes

Vocación de los descendientes: es el primer orden, sin que exista ninguna diferencia de acuerdo a la naturaleza
del vínculo, ya que tienen idéntico derecho los descendientes matrimoniales, extramatrimoniales, y adoptivos, al
igual que los nacidos mediante TRHA. El llamamiento de los descendientes tiene las siguientes características: -Los
desc. Están protegidos por un llamamiento imperativo, ya que son legitimarios y su legítima es de dos tercios
(2445), además gozan de la investidura de pleno derecho como herederos (2337). -Pueden ser sujetos activos y
pasivos de la acción de colación. Se ha diferenciado el llamamiento de los hijos respecto de los demás
descendientes.

Art.2426 sucesión de los hijos “los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales”. Al
estar todos los hijos en igualdad de condiciones, la herencia se divide entre ellos en partes iguales, es decir por
cabeza.

Art 2426 sucesión de los descendientes matrimonial, extramatrimonial, por naturaleza, por adopción, por trha.
Siempre van por derecho propio y x cabeza, ósea si tiene 2 hijos reciben 50% cada uno, sin son 3 hijos 33,3 %
cada uno.

La legitima de los herederos legitimarios 2/3 se podría modificar según el Art 2448 legitima a favor de heredero
con discapacidad se aumenta el porcentaje ( ascendientes o descendientes)

Art.2427 sucesión de los demás descendientes: “los demás descendientes heredan por derecho de
representación, sin limitación de grados”. Los descendientes excluyen a los ascendientes y a los colaterales, y
concurren con el cónyuge supérstite. Si estaba el causante casado bajo el régimen de comunidad, el cónyuge
supérstite recibe la mitad de gananciales y la otra mitad es heredada por los descendientes. Respecto de los
bienes propios o bien si estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, el cónyuge concurre en estos
bienes como un hijo mas (art.2433).

Art. 2428.-Efectos de la representación. En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se


divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende más de un grado, la
subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se
hace por cabeza.”

Art. 2429.-Casos en que tiene lugar. La representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad
del ascendiente. No la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de
éste. Se aplica también en la sucesión testamentaria, si el testador se limita a confirmar la distribución a la
herencia que resulta de la ley.

Art.2430.-Caso de adopción. El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo
y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.

Sucesión de los ascendientes

El segundo orden corresponde a los ascendientes del causante que tendrán su llamamiento a la herencia en caso
de no haber descendientes. Los ascendientes tendrán los mismos derechos sin que tenga relevancia la naturaleza
del vinculo, ya sea matrimonial, extramatrimonial, adoptivo o el que se genera con las TRHA.

112
Características del llamamiento:

-Tienen como legitima un medio (art.2445), y gozan de investidura de pleno derecho.

-No son sujetos activos ni pasivos de la colación y dentro de ese orden no existe el derecho de representación,
por lo que el asc. más cercano excluye al más lejano.

-Los asc. concurren con el cónyuge recibiendo este la mitad de la herencia, y la otra mitad se divide entre
aquellos.

-Los ascendientes excluyen a los colaterales.

Art. 2431.supuestos de procedencia – a falta de descendientes, heredan los ascendientes más próximos en
grado, quienes dividen la herencia por partes iguales.” Dentro del mismo grado los ascendientes heredan por
cabeza y esto significa que cada uno de ellos recibirá una parte de la herencia igual a la que le corresponde a los
restantes coherederos.

Art.2432: .-Parentesco por adopción. Los adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, en la
adopción simple, ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su
familia de origen, ni ésta hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de
adopción. Estas exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. En los demás bienes, los
adoptantes excluyen a los padres de origen. La primera parte de la norma coloca en pie de igualdad a todos los
adoptantes, cualquiera haya sido el tipo de adopción, y los iguala con los ascendientes por naturaleza. Luego
establece que, cuando ha mediado la adopción simple, y el adoptado fallece sin dejar descendientes, la norma le
confiere el llamamiento intestado a los adoptantes, quedando excluidos los padres de origen. También plantea el
mismo caso si el adoptado ha recibido bienes a título gratuito de su familia de origen estos no son heredados por
el adoptante y serán heredados por la familia de sangre, Cuando el adoptado recibió bienes a título gratuito de su
familia adoptiva, serán heredados por los adoptantes. Se ha contemplado el caso que se puede presentar si como
consecuencia de las exclusiones señaladas no hubiera otros miembros de la familia que pudieran heredar esos
bienes. En tal situación, los bienes podrán ser heredados por los adoptantes si fueron recibidos a título gratuito
de la familia de origen, y por los padres de sangre si fueron recibidos a título gratuito por la familia adoptiva.

Sucesion del cónyuge

Artículo 2433 concurrencia con descendientes: si heredan los descendientes con el cónyuge tiene en el acervo
hereditario la misma parte que un hijo.

En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite
no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge pre fallecido.

En caso del cónyuge que concurre con ascendientes y con descendientes hay que ver si los bienes son ppios o
gciales. Si los bienes son ppios del causante la cónyuge hereda 1/3 como un hijo más, si los bienes son gciales la
cónyuge toma la mitad como socia y queda excluida del resto que es tomado por los dos hijos herederos.

En el caso de concurrencia con ascendientes, el cónyuge toma, dentro de los bienes ppios la mitad como
heredero y el resto le corresponde a los ascendientes y en caso de gciales le corresponde la mitad como socio, la
mitad de la mitad como heredero y en el resto no participara. Es decir se llevara un 75% .

Atribución preferencial que puede pedir el cónyuge supérstite, por ejemplo la cónyuge pretende la casa donde
vivieron siempre y no le van a poder decir que no. Art 2383 derecho real de habitación.

113
Para que el cónyuge herede al causante es necesario que no se den las causales de exclusión de la vocación
hereditaria del cónyuge:

1- Matrimonio in extremis
2- Divorcio
3- Separación de hecho
4- Cese de la convivencia por decisión judicial (violencia fliar)

Puede suceder que los cónyuges se hayan casado bajo el régimen de comunidad y luego lo cambian por el de
separación de bienes. Cuando la comunidad ha terminado y se han liquidado los bienes gananciales
adjudicándoselos por mitad hay que verificar si estos deben mantener su calificación como tales cuando se
produce el fallecimiento de uno de los cónyuges.

El cónyuge supérstite para mantener la vocación hereditaria tiene que haber convivido con el causante hasta su
muerte. En el caso de la comunidad disuelta pero no liquidada es diferente, porque los bienes gananciales
permanecen indivisos, y por ello no han perdido la condición de tal porque falta la adjudicación a los esposos. No
cabe otra alternativa que dividirlos conforme al art.2433, por lo que el conyugue será excluido por los
descendientes de la mitad de los bienes gananciales que correspondan al esposo fallecido.

Art.2434 concurrencia con ascendientes: “Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la
herencia.

Art.2435 exclusión de colaterales .-“A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad, con
exclusión de los colaterales.”

Puede suceder que los cónyuges se hayan casado bajo el régimen de comunidad y luego lo cambian por el de
separación de bienes. Cuando la comunidad a terminado y se han liquidado los bienes gananciales
adjudicándoselos por mitad hay que verificar si estos deben mantener su calificación como tales cuando se
produce el fallecimiento de uno de los cónyuges. La opinión mayoritaria de la doctrina era que no había que
distinguir el origen de los bienes, y en consecuencia, heredara como un hijo más, porque al estar liquidada la
comunidad no existen bienes gananciales, sino bienes propios. El cónyuge supérstite para mantener la vocación
hereditaria tiene que haber convivido con el causante hasta su muerte. En el caso de la comunidad disuelta pero
no liquidada es diferente, porque los bienes gananciales permanecen indivisos, y por ello no han perdido la
condición de tal porque falta la adjudicación a los esposos. No cabe otra alternativa que dividirlos conforme al
art.2433, por lo que el conyugue será excluido por los descendientes de la mitad de los bienes gananciales que
correspondan al esposo fallecido.

Art.2436.-Matrimonio “in extremis”. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los
treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la
celebración, conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido
de una unión convivencial.

Art.2437.-Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. El divorcio,
la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la
convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Sucesión de los colaterales

Los parientes colaterales no tienen un llamamiento imperativo protegido por la legitima, sino que son llamados
por la ley en forma supletoria de la voluntad del causante. Si el causante ha redactado un testamento en el que
exista institución de herederos, los colaterales carecen de vocación hereditaria por cuando son excluidos por el

114
heredero testamentario. Los parientes colaterales deben obtener la investidura en la calidad de herederos en
forma judicial, y al no ser legitimarios no son sujetos activos ni pasivos del derecho de colación.

Art.2438.-Extensión. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el
cuarto grado inclusive” .

Art. 2439.-Orden. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de
representación de los descendientes de los hermanos, hasta el cuarto grado en relación al causante. Los
hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales.” El derecho de representación
también tiene el límite del cuarto grado, por lo que no podría un colateral más remoto concurrir a la herencia
aunque lo pretendiera hacer en virtud de la representación.

Art.2440.-División. En la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de éstos
hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquéllos. En los demás casos, los colaterales que concurren
heredan por partes iguales.”

Los colaterales llamados en el mismo grado a la herencia la dividirán por cabeza porque no puede haber
diferencias entre ellos. La excepción a esta regla se encuentra en el caso que ante la muerte del causante sean
llamados hermanos que tenían a ambos progenitores en común con el fallecido, y al mismo tiempo otros
hermanos con los que solo tengan un vínculo en común con el muerto. En este caso, cada uno de los hermanos
unilaterales recibirá la mitad de lo que le corresponde a cada uno de los hermanos bilaterales.

Derechos del Estado

Cuando una persona ha fallecido sin que queden miembros de la familia con vocación hereditaria y sin que haya
testamento instituyendo heredero, o si estos existieron, han renunciado a la herencia o bien cuando n se han
distribuido en el testamento mediante legados todos los bienes del causante, nos encontramos ante una herencia
vacante. Art.2424”… A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados.”

Art.2441.-Declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, se debe declarar
vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes
mediante legados. Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes. La declaración de
vacancia se inscribe en los registros que corresponden, por oficio judicial.

Art.2442.-Funciones del curador. El curador debe recibir los bienes bajo inventario. Debe proceder al pago de las
deudas y legados, previa autorización judicial. A tal efecto, a falta de dinero suficiente en la herencia, debe hacer
tasar los bienes y liquidarlos en la medida necesaria. Debe rendición de cuentas al Estado o a los Estados que
reciben los bienes.

La rendición de cuentas de la gestión del curador debe ser efectuada al estado que recibe los bienes, ya que su
actuación es la que ha posibilitado esa adquisición. Cuando se haya concluido con la gestión de pagar las deudas
del causante y cumplir con los legados, debe darse por finalizada la actuación del curador.

Art.2443.-Conclusión de la liquidación. Concluida la liquidación, el juez debe mandar entregar los bienes al
Estado que corresponde. Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe promover la petición de
herencia. En tal caso, debe tomar los bienes en la situación en que se encuentran, y se considera al Estado como
poseedor de buena fe.

En caso de aparecer un heredero tardío deberá promover la acción de petición de herencia y luego de acreditado
su derecho podrá requerir la entra de los bienes que existan todavía en el estado en que se encuentren.

115
Derecho de representación

La representación es una excepción al principio de prelación de grados. Mediante ésta, es posible que un
heredero de grado más lejano concurra con herederos de grados más próximos, no siendo excluidos por estos. En
nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de representación en el orden de los descendientes
(art.2427) y también en la línea colateral entre los descendientes de los hermanos (2439). De estos enunciados
deriva que la representación tiene lugar en la sucesión intestada, aunque puede haber casos de representación
en la sucesión testamentaria, cuando por ejemplo el testador expresamente lo ha establecido, o cuando ha
contemplado casos de sustitución permitida por el art.2491 a favor de los descendientes del instituido en primer
lugar para el caso que este no pueda o no quiera aceptar la herencia.

Art. 2428.-Efectos de la representación. En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se


divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende más de un grado, la
subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se
hace por cabeza.”

Según el art.2429 “la representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del
ascendiente…”. Para que la representación pueda tener lugar es imprescindible que el representante sea hábil
para heredar al causante, es decir que tenga un llamamiento vigente y no esté contrariado por la renuncia y la
indignidad, y también que sea hábil para heredar al representado, aunque puede renunciar a la herencia de este e
igualmente representarlo. El representante ocupa el lugar del representado con los mismos derechos y
obligaciones que éste tenía en la sucesión del causante. El representante deberá colacionar el valor de la
donación que el representado hubiera recibido del causante.

Petición de herencia (acción)

Acción de petición de herencia: es la acción que tiene un heredero para desplazar a otra persona que también
invoca la calidad de heredero o para concurrir con ella en la sucesión del causante y obtener la entrega de la
herencia.

ART 2310.-Procedencia. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia,
sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor, contra el que está en posesión material de
la herencia, e invoca el título de heredero. La disputa se centra entre dos personas que invocan la calidad de
heredero y una de ellas, el actor, tiene un derecho preferente o igual a la herencia respecto del otro . El requisito
esencial de la acción de petición de herencia es que se discuta quien es el auténtico heredero del causante. El
proceso en el que se discuta la petición de herencia del que resultará la calidad de heredero debe tramitar ante el
juez que interviene en el proceso sucesorio. La petición de herencia debe tramitarse por un juicio separado e
independiente pero ante el mismo juez que entiende en la sucesión.

Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos: la acción de petición de herencia corresponde a la persona que
tiene un mejor o igual derecho que quien ostenta hasta ese momento la calidad de heredero y en su contra
deberá accionarse.

Supuestos:

a) Pariente de un orden más próximo contra pariente de un orden más lejano.

b) Dentro del mismo orden, pariente de grado más próximo contra pariente de grado más lejano

c) Dentro del mismo orden, pariente de igual grado

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d) Pariente de orden subsiguiente o grado más lejano contra pariente de orden preferente o grado más cercano
e) Heredero de llamamiento prioritario contra heredero con llamamiento supletorio

f) Heredero testamentario contra legitimario

g) Heredero testamentario posterior contra heredero testamentario anterior

h) Heredero con llamamiento supletorio contra heredero testamentario

i) Cesionario de la herencia

j) Acreedor del heredero con llamamiento preferente o mejor derecho

k) Heredero del heredero

Medidas cautelares: El heredero ha recibido la transmisión de los derechos sobre la herencia desde la misma
muerte del causante y puede disponer de ellos sin ninguna limitación. Para evitar ese riesgo, es necesario requerir
al iniciar la acción de petición de herencia la adopción de medidas cautelares que tiendan a impedir los actos de
disposición del accionado respecto de los bienes hereditarios.

El código procesal civil y comercial de la nación ha admitido expresamente la procedencia del embargo preventivo
para la acción de petición de herencia. El efecto inicial de la sentencia que hace lugar a la acción de petición de
herencia es la determinación de la persona que tiene el carácter de heredero del causante. El efecto siguiente es
la restitución de los bienes que integran la herencia al heredero declarado en la sentencia.

Art 2311 Imprescriptibilidad la petición de herencia: es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva
que puede operar con relación a cosas singulares.

ARTICULO 2312.-Restitución de los bienes. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir
lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre
las cuales ejercía el derecho de retención. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de los
daños. El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a éste en las relaciones
con el demandante.

Como consecuencia de esta disposición, el heredero real debe quedar en la misma situación respecto de los
bienes que hubiera tenido si no existiese el heredero aparente. No solo debe restituir los bienes hereditarios, sino
también los que el causante estaba poseyendo y además aquellos que hubiera mantenido en virtud de ejercer el
derecho de retención. La responsabilidad del heredero aparente frente al heredero real no se agota con la
entrega de los bienes que componen la herencia, sino que también debe resolverse el alcance de sus deberes
según haya sido buena o mala fe.

Artículo 2314 derecho del heredero aparente. si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con
bienes no provenientes de la herencia tiene derecho a ser reembolsado por el heredero.

El heredero aparente es considerado poseedor de mala fe cuando conoce o debió conocer la existencia de
herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Es aquel que, ostentando tal calidad,
resulta vencido en una acción de petición de herencia.

ARTICULO 2315.-Actos del heredero aparente. Son válidos los actos de administración del heredero aparente
realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y
del tercero con quien contrató…”

117
La regla es que los actos de administración son válidos haya habido buena o mala fe del heredero aparente. Solo
quedan sin efecto cuando el heredero aparente de mala fe se pusiera de acuerdo con el tercero que conocía que
el derecho de aquel se encontraba cuestionado. Si el heredero aparente ha pagado deudas del causante con
bienes hereditarios, ha realizado actos de administración que son regulares y nada cabe objetar sobre ese
proceder.

Actos de disposición: Es preciso distinguir los realizados a título gratuito de los onerosos. Cualquier acto de
disposición a título gratuito realizado por el heredero aparente, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles, no es
válido y puede ser cuestionado por el heredero real. Los actos de disposición a título oneroso que realiza el
heredero aparente tienen varios condicionantes para que sean válidos.

Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de
herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente
controvertidos…” En principio los actos de disposición serán válidos si el tercer contratante es de buena fe porque
no conocía que el heredero aparente podía perder esa condición.

Para que el acto de disposición sobre bienes registrables sea válido tiene que haber sido oneroso, el heredero
aparente tiene que haber obtenido una declaratoria de herederos a su favor o la aprobación formal de
testamento en el que fue instituido y el tercer adquiriente tiene que ser de buena fe. En caso de haber sido
realizado un acto de disposición en forma valida, el heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero real
el precio recibido mientras que el de mala fe, debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado.

Legitimados activos y pasivos:

-legitimación activa. quién invoca título de heredero y le es negado

-legitimación pasiva, quién posee materialmente los bienes e invoca tenerlos en calidad de heredero

Cuestiones procesales :

-si el reclamante tiene título excluyente, le basta pedir la revocatoria de la declaratoria.

-sí tiene título concurrente debe pedir ampliación de la declaratoria

-las acciones son atraídas por el sucesorio

.la cuestión de la acción de reclamación de filiación como cuestión previa

.caso de heredero único

.medidas cautelares. embargo preventivo

En que casos puede ser negado el titulo de heredero:

-Hijo no reconocido (debe reclamar la acción de filiación para ponerse en el estado de hijo y luego la acción de
petición de herencia)

-heredero de grado preferente (siempre que el titulo sea negado)

-herederos instituidos

-nulidad o revocación de testamento aprobado judicialmente

-instituido incapaz de recibir por testamento

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-indignidad

-instituido qué pierde vocación por la aparición de un testamento posterior

Formas de llamarla:

1.cesion de herencia art 2302

2.cesion de derecho a una herencia art 2302

3.cesion de derechos hereditarios art 2294

Responsabilidad de los herederos y legatarios

ART 2316.-Preferencia. Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios tienen
derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los acreedores
de los herederos.

El fundamento de esta preferencia se encuentra en que el acreedor que contrato con el causante tuvo en cuenta
su solvencia para concederle el crédito y esta situación de hecho no puede resultar agravada por la muerte del
deudor cuando su heredero es insolvente y sus propios acreedores pretenden ejecutar bienes hereditarios. Esta
preferencia puede ser requerida por los acreedores de causante, por los acreedores por cargas de la sucesión y
por los legatarios.

Las cargas de la sucesión son deudas que se han originado como consecuencia del fallecimiento del causante
como los gastos funerarios, y los que corresponden a la conservación, liquidación y división de los derechos
respectivos, inventarios, tasaciones, etc. A ellos deben agregarse los gastos que se devenguen como consecuencia
de la tramitación del juicio sucesorio como la publicación de edictos, los honorarios de protocolización del
testamento ológrafo, los honorarios del administrador, del inventariador, del tasador, de los profesionales
intervinientes, del partidor, del albacea, etc. Los legatarios también gozan del derecho de cobro preferente.

La preferencia se ejerce respecto de los acreedores personales del heredero y no tiene trascendencia si estos
gozan de un crédito privilegiado o no, porque esa situación no los coloca en una mejor situación con relación a los
bienes de la herencia. La preferencia recae sobre los bienes que componen la herencia del causante. Queda claro
que este derecho no podrá ejercerse en la medida en que se hubieran confundido los bienes hereditarios con los
bienes personales del heredero, ya que esta imposibilidad de identificar su origen extingue la posibilidad de
ejercer la preferencia. La preferencia se otorga solo a favor de quien la ha solicitado.

Si se han satisfecho los créditos contra el causante, los que correspondan a las cargas de la sucesión y los legados,
el resto de los bienes se incorpora al patrimonio de los herederos y sus acreedores podrán cobrar no solo sobre
sus bienes personales, sino también sobre los que ha recibido por herencia.

ART 2317.-Responsabilidad del heredero. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión
sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad de herederos, éstos
responden con la masa hereditaria indivisa.

ART 2318.-Legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario sólo
queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio
de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de
los bienes de la universalidad.

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Preferencia de los acreedores sobre los legatarios: primero cobran los acreedores del causante y luego los
legatarios.

ART 2319.-Acción contra los legatarios. Los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el
valor de lo que reciben. Como el objeto del legado forma parte de la herencia, cuando se ha entregado al
legatario antes de que fuera saldado un crédito contra el causante, el acreedor tiene esta acción contra el
legatario para cobrarse con el bien legado o con su valor. Nunca podrá el acreedor pretender el cobro sobre
bienes personales del legatario ya que su responsabilidad se limita al valor del objeto legado. La acción del
acreedor del causante contra el legatario caduca al año de haberse cumplido con el legado porque su inacción
durante ese lapso consolida la propiedad del legado en cabeza del legatario.

Artículo 2320 Reembolso: El heredero o legatario que paga una porción de las deudas o de los legados superior a
su parte tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del excedente, y hasta el límite de la
parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, incluso en caso de subrogación en los derechos del
que recibe el pago.

Artículo 2321 Responsabilidad con los propios bienes: Responde con sus propios bienes por el pago de las
deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que:

a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a
su realización

b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio;

d) enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa.

ART 2322 Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero -En los casos previstos en el
artículo 2321, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según el siguiente rango:

a) por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia respecto de los acreedores del
causante y de los legatarios

b) por créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata con los acreedores del
causante.

indivisión hereditaria (Administración extrajudicial)


La indivisión hereditaria es el estado de la herencia que se configura cuando existe más de un heredero. La
característica esencial para la existencia de la indivisión es que a la herencia sea llamado a más de un heredero. Si
queda un solo heredero, este es el único y exclusivo propietario de todos los bienes dejados por el causante a su
muerte, y en tal caso, no existe la comunidad hereditaria.

El estado de indivisión es el conjunto de bienes que conforman el acervo. El límite temporal del estado de
indivisión va desde la muerte del causante, hasta el momento de la partición (art. 2323)

Art. 2324.-Actos conservatorios y medidas urgentes. Cualquiera de los herederos puede tomar las medidas
necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentran
en su poder. A falta de ellos, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios.

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Art. 2325.-Actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición requieren el
consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a terceros un mandato
general de administración. Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal
de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones.

Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin oposición de
ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieren facultades
expresas en los términos del párrafo anterior.

Art. 2326.-Ausencia o impedimento. Los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está
ausente, o impedido transitoriamente, se rigen por las normas de la gestión de negocios.

Art. 2327.-Medidas urgentes. Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero,
el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas, autorizar el ejercicio
de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, o el
otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de
éstos pone en peligro el interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el
desplazamiento de cosas muebles, y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de éstas.

Cualquier heredero está legitimado para llevar adelante medidas urgentes. El requisito es la autorización judicial.

Art. 2328.-Uso y goce de los bienes. El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino,
en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el
ejercicio de este derecho debe ser regulado, de manera provisional, por el juez. El copartícipe que usa
privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización,
desde que le es requerida.

El consentimiento tácito de uso no otorga derecho a indemnización. El derecho a indemnización corre desde la
oposición fehaciente, pero no tiene efecto retroactivo. Quien usa debe abonar impuestos y servicios.

Art. 2329.-Frutos. Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición
provisional. Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a
su parte en la indivisión.

Cualquier heredero puede ejercer la acción de reivindicación para perseguir un bien del causante que está en
posesión de un tercero. Si se está llevando a cabo una posesión para lograr la usucapión, el heredero posee para
todos, no para sí, porque no se puede poseer sobre parte ideal.

Indivisión forzosa

Art. 2330.-Indivisión impuesta por el testador. El testador puede imponer a sus herederos, aun legitimarios, la
indivisión de la herencia por un plazo no mayor de diez años. Puede también disponer que se mantenga indiviso
por ese plazo o, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de
edad:

a) un bien determinado

b) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituye una
unidad económica

c) las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. En todos los
casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a éste. El juez puede autorizar la

121
división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero, cuando concurren circunstancias
graves o razones de manifiesta utilidad.

ART 2331.-Pacto de indivisión. Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o
parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de
los bienes entre los copartícipes. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido
por sus representantes legales o con la participación de las personas que los asisten requiere aprobación judicial.

Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido. Cualquiera de los
coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas.

Para que la indivisión tenga lugar tiene que ser pactada entre todos los herederos, se exige la unanimidad. El
pacto de indivisión puede ser realizado sobre toda la herencia o sobre una parte de ella, sin que exista restricción
alguna al respecto No hay obstáculo para que se acuerde la indivisión y al mismo tiempo los herederos pacten la
división provisional de uso y goce de los bienes. Esto significa que han convenido que los bienes queden indivisos,
pero el uso exclusivo de bienes determinados recaerá en cabeza de los herederos tal como resulta del acuerdo.

Art. 2332.-Oposición del cónyuge. Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial,
agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica, o partes sociales, cuotas o
acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o constituido en todo o en parte el
establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluyan en la
partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote.

Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento pero que participa
activamente en su explotación. En estos casos, la indivisión se mantiene hasta diez años a partir de la muerte del
causante, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento.

Durante la indivisión, la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde
al cónyuge sobreviviente. A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la
indivisión antes del plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la
decisión.

El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de los cónyuges
al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o construida total o parcialmente con fondos
gananciales, con sus muebles, sea incluida en la partición, mientras él sobreviva, excepto que pueda serle
adjudicada en su lote. Los herederos sólo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene
bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades.

Art. 2333.-Oposición de un heredero. En las mismas circunstancias que las establecidas en el artículo 2332, un
heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una unidad económica
si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en la explotación de la empresa.

Solo puede ser objeto de oposición a la partición por parte de un heredero un establecimiento que constituya una
unidad económica. Tiene que haber participado activamente en la explotación de la empresa desde antes de la
muerte del causante, poniendo de manifiesto que cuando su actuación es posterior a ese hecho no podrá
formular la oposición.

Art. 2334: oponibilidad frente a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 2330 a 2333 que incluye bienes
registrables debe ser inscripta en los registros respectivos.

122
Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal
de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su deudor. Las
indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus créditos sobre los bienes
indivisos.

Inventario y evaluó

En todo proceso sucesorio deben individualizarse los bienes que componen la herencia. Esta determinación se
puede hacer de dos maneras, mediante la facción de un inventario, o por la denuncia que hagan los propios
herederos.

Inventario: consiste en la descripción detallada de los bienes hereditarios, individualizándolos debidamente y


haciendo mención de los datos registrales que correspondan en su caso. Sin embargo, para que este documento
cumpla acabadamente con el fin que persigue debe contemplar también las deudas que gravan la herencia.

Art. 2341.-Inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo
domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de tres meses desde que los acreedores o
legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización.

El inventario se confeccionara mediante un acta notarial y allí se deberá dejar constancia de las observaciones o
impugnaciones que formulen los interesados, y de la negativa de alguno de los comparecientes a firmar el
instrumento.

La intimación para realizar el inventario debe ser realizada en forma judicial. El momento oportuno para hacer la
intimación comienza cuando los herederos han aceptado la herencia y puede ser llevada a cabo hasta que los
derechos de los acreedores y legatarios prescriban.

Quienes pueden realizar la intimación son los acreedores del causante y los legatarios. Cuando hubiera más de un
acreedor y legatario la intimación efectuada por uno solo de ellos, beneficia a los demás. La intimación debe ser
efectuada a cada uno de los herederos porque la obligación de hacer el inventario es individual y su omisión trae
consecuencias jurídicas para el heredero remiso. Sin embargo, como el inventario se realiza con citación de los
coherederos, cuando uno de ellos lo ha efectuado, los restantes podrán adherirse a él siempre que tal
manifestación se concrete dentro del plazo legal establecido.

La falta de confección del inventario dentro el plazo de tres meses de haber sido intimado judicialmente por
parte interesada, trae como consecuencia que el heredero responderá con sus propios bienes por las deudas del
causante y las cargas de la herencia.

La realización de un inventario requiere la intimación judicial por parte interesada, la intervención de un


escribano y el cumplimiento de los plazos legales.

Por ese motivo el art. 2342 permite suplirlo por la denuncia de bienes: “por la voluntad unánime de los
copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el
inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley”.

Además de la necesaria descripción del activo y del pasivo de la herencia, resulta imprescindible que los bienes
hereditarios sean valuados ya que, de lo contrario, ese cotejo no permitiría conocer con exactitud la situación
patrimonial que debe enfrentar el heredero. Por ello, el paso siguiente es el avaluó de los bienes inventariados.
Valuar un bien significa adjudicarle un precio en dinero.

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Art. 2343.-Avalúo. La valuación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa, si están
de acuerdo y son todos plenamente capaces o, en caso contrario, por quien designa el juez, de acuerdo a la ley
local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición.

El art. 2343 exige la unanimidad de los herederos capaces para designar al tasador, mientras que la norma
procesal requiere voluntad de la mayoría. En caso de no contarse con la unanimidad o bien cuando existe algún
heredero que no es plenamente capaz, la elección del tasador recae en el juez. También se ha fijado el momento
en que deben ser valuados los bienes, el tasador deberá determinarlos en la fecha más próxima posible al acto de
la partición.

Art. 2344.-Impugnaciones. Los copropietarios de la masa indivisa, los acreedores y legatarios pueden impugnar
total o parcialmente el inventario y el avalúo o la denuncia de bienes. Si se demuestra que no es conforme al valor
de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de éstos.

Administración judicial de la sucesión

Art. 2345 Capacidad: las personas humanas plenamente capaces, y las personas jurídicas autorizadas por la ley o
los estatutos para administrar bienes ajenos, pueden ejercer el cargo de administrador.

Art. 2346 Designación de administrador. Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador
de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar
judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra
decisión, sobre el cónyuge sobreviviente y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los
herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un
extraño.

En primer término el juez deberá designar administrador al que propongan la mayoría de los herederos,
entendiéndose que se refiere a la mayoría de las partes indivisas, y no a la mayoría de herederos. Cuando la
mayoría no se puede obtener, y cuando existe una oposición fundada al propuesto por esta, cualquiera de los
herederos puede requerir que el administrador sea designado por el juez.

Solo en caso de grave conflicto entre los herederos la designación recaerá en un tercero, por cuanto entiende que
siempre es mejor administrador aquel que actúa sobre bienes que son, aunque sea en parte, propios.

Para la designación del administrador definitivo se convoca a una audiencia a la que deben ser citados por cedula
los herederos y legatarios de cuota.

La designación del administrador definitivo requiere el acuerdo unánime de los herederos, y si este no existiere
será nombrado el cónyuge supérstite y a falta, renuncia o inidoneidad de este, al propuesto por la mayoría, salvo
que invocasen motivos especiales que a criterio del juez, fuesen aceptables para no efectuar ese nombramiento.

Art. 2347.Designación por el testador. El testador puede designar uno o varios administradores y establecer el
modo de su reemplazo. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente
como tal, o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera
similar.

Art. 2348.-Pluralidad de administradores. En caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por


cada uno de los nombrados en el orden en que están designados, excepto que en la designación se haya
dispuesto que deben actuar conjuntamente. En caso de designación conjunta, si media impedimento de alguno
de ellos, los otros pueden actuar solos para los actos conservatorios y urgentes.

124
Cuando hay varios administradores designados ejercerá el cargo el que haya sido nombrado en primer término y
a falta de este, incapacidad, renuncia o remoción, actuaran los que son llamados en forma sucesiva. Sin embargo
es posible que la nominación se haya realizado de forma tal que se requiera la actuación conjunta para ejercer la
administración, por ello, la voluntad coincidente es necesaria para realizar los actos propios de esa gestión.

La normal exceptúa la actuación conjunta cuando media imposibilidad de alguno de los administradores para
tomar las decisiones y se faculta a los restantes para seguir actuando en forma individual, pero solo sobre los
actos urgentes o meramente conservatorios de los bienes.

Art. 2349.-Remuneración y gastos. El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios y
útiles realizados en el cumplimiento de su función. También tiene derecho a remuneración. Si no ha sido fijada
por el testador, ni hay acuerdo entre el administrador y los copropietarios de la masa indivisa, debe ser
determinada por el juez.

Art. 2350.-Garantías. El administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, excepto
que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija, o que lo ordene el juez a pedido de
interesado que demuestre la necesidad de la medida. Si requerida la garantía, el administrador omite constituirla
o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por el juez, debe ser removido del cargo.

El administrador no debe garantizar el resultado de su gestión, pero las circunstancias del caso pueden originar
esa obligación. Sera impuesta por el testador o decidida por la mayoría de los coherederos. También podrá ser
requerida por un tercero interesado cuando existan motivos que a criterio del juez, la justifiquen. La falta de
cumplimiento en tiempo de esta imposición es sancionada con la remoción del administrador, ya que si no ha
afianzado el resultado de su labor, continuar con su ejercicio pone en riesgo los bienes hereditarios.

Remoción: la función del administrador puede terminar con la partición debido a que luego de ella cesa el estado
de indivisión hereditaria, por la renuncia o por la remoción.

Art. 2351.-Remoción. Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe imposibilidad
de ejercer el cargo o mal desempeño de éste. Mientras tramite el pedido, que se sustancia por la vía más breve
que permite la legislación procesal, continúa en el ejercicio de sus funciones si el juez no resuelve designar un
administrador provisional.

La primera alternativa que se presenta para la remoción tiene lugar cuando la mayoría de los coherederos que
han designado al administrador deciden hacerlo cesar en sus funciones. Otro caso tiene lugar cuando es pedida la
remoción por uno de los coherederos porque se encuentra imposibilitado de ejercer el cargo o por mal
desempeño Mientras no se dicte sentencia en el incidente promovido, el administrador continuara ejerciendo su
función, ya que todavía no se ha probado la causa que motiva su remoción. Sin embargo el juez puede hacerlo
cesar en sus funciones y nombrar un administrador provisorio si considera que existe un riesgo para la integridad
del acervo hereditario en caso de continuar actuando el administrador.

Art. 2352.-Medidas urgentes. Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, demora en aceptarlo
o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a asegurar sus
derechos, como la facción de inventario, el depósito de bienes, y toda otra medida que el juez considere
conveniente para la seguridad de éstos o la designación de administrador provisional. Los gastos que ocasionan
estas medidas están a cargo de la masa indivisa.

La falta de un responsable que se ocupe de gestionar los bienes hereditarios hace posible que cualquier
interesado requiera la adopción de medidas que aseguren la integridad de la herencia.

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Si las reclamaciones versaren sobre el avaluó, se convocara a audiencia a los interesados y al perito para que se
expidan sobre la cuestión promovida resolviendo el juez lo que correspondiere El resultado de la impugnación
total o parcial del inventario determinara la inclusión de algún bien que había sido omitido o la exclusión de aquel
que había sido incorporado indebidamente.

Cuando la impugnación deriva en la inclusión de un bien que ha sido ocultado fraudulentamente por el heredero
responsable de hacer el inventario, se genera la responsabilidad de este con sus bienes propios por las deudas del
causante y cargas de la sucesión e inclusive por el cumplimiento de los legados.

Lo mismo sucederá cuando el heredero al tiempo de hacer el inventario ha exagerado dolosamente el pasivo
sucesorio. La impugnación exitosa del avaluó deriva en una retasa de los bienes, pero tampoco se menciona en
este caso el procedimiento para llevarla a cabo y si será realizada por el mismo tasador o deberá designarse a otro
nuevo que cumpla esa labor.

Funciones del administrador

Art.2353.-Administración de los bienes. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los bienes y
continuar el giro normal de los negocios del causante. Puede, por sí solo, enajenar las cosas muebles susceptibles
de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de
otros bienes, necesita acuerdo unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial. Además de
gestionar los bienes de la herencia, debe promover su realización en la medida necesaria para el pago de las
deudas y legados.

Art. 2354.-Cobro de créditos y acciones judiciales. Previa autorización judicial o de los copartícipes si son
plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante, continuar las
acciones promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos, y presentarse en
los procesos en los cuales el causante fue demandado. En ningún caso puede realizar actos que importan
disposición de los derechos del causante.

La actuación del administrador en estos casos, se encuentra supeditada a la conformidad otorgada por los
herederos capaces y presentes en forma unánime, o bien a la decision supletoria judicial. Cuando pretenda
ejercer alguno de estos derechos deberá acreditar su designación como administrador y además el testimonio de
la autorización de los coherederos o de la resolución judicial que le permite llevar adelante ese acto.

Art.2355.-Rendición de cuentas. Excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya acordado
otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuentas de su administración trimestralmente, o con la
periodicidad que el juez establezca.

Esta norma alude a las rendiciones de cuentas periódicas que debe realizar el administrador, ya que la rendición
definitiva se hará al fin de su actuación. Como toda rendición de cuentas, el administrador deberá acompañar la
documentación de su actuación. El 713 CPCC determina que las rendiciones de cuentas parciales se deben poner
en conocimiento de los herederos por cinco días mediante cedula quedando sujetas a la aprobación judicial.

Pago de deudas y legados

Todo heredero tiene limitada la responsabilidad salvo en los casos previstos en el art. 2321. Para abonar las
deudas que dejo el causante y cumplir con los legados, también se ha establecido un procedimiento que debe ser
cumplido por el heredero.

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Art. 2356.-Presentación de los acreedores. Los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales
deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se
encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación.

Todos los acreedores deberán presentarse en el expediente sucesorio para reclamar el pago de su crédito. Los
herederos pueden desconocer el crédito, o cuestionar su legitimidad o cuantía. En ambos casos, se trata por un
expediente por separado.

Art. 2357 declaración de legitimo abono: Los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que
solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, el acreedor
reconocido debe ser pagado según el orden establecido por el artículo siguiente. A falta de reconocimiento
expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir las acciones que le corresponden.

Tal reconocimiento puede ser realizado a iniciativa de los propios herederos o como consecuencia de la petición
que hubiera formulado el acreedor dentro del expediente sucesorio. En el caso de que los herederos acepten el
crédito, el juez lo declarara como de legitimo abono y serán pagados en el orden que se establece para los
acreedores. Cuando los herederos no reconozcan ese crédito o bien cuando no exista unanimidad o alguno de
ellos no se encuentre en condiciones de expedirse, al acreedor no le quedara otra alternativa que perseguir el
cobro de su crédito por un expediente separado que tramitara ante el mismo juez del sucesorio.

Art. 2358: Procedimiento de pago. El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de
preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Pagados los acreedores, los legados se cumplen,
en los límites de la porción disponible, en el siguiente orden:

a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento;

b) los de cosa cierta y determinada;

c) los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata.

Si el acervo hereditario no alcanza para cubrir todos los créditos que no tienen preferencia podrían ser abonados
a prorrata. Luego de satisfecha la totalidad de los créditos contra el causante y las cargas de la sucesión, se
comienza a cumplir con los legados y también existe un orden establecido en el artículo que se comenta.

Art. 2359.-Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión. Los acreedores del causante, los acreedores
por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de
sus créditos o legados.

Masa insolvente: puede ocurrir que los bienes que componen la herencia no alcancen a cubrir las deudas que
dejo el causante. Si se presenta esa circunstancia será posible recurrir a los recursos que la ley concede frente a la
insolvencia del deudor.

Art. 2360.-Masa indivisa insolvente. En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario,
los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra
de la masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación concursal. Igual derecho, y de acuerdo a la
misma normativa, compete a los acreedores.

Art. 2361.-Cuenta definitiva. Concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta definitiva.

Art. 2362.-Forma de la cuenta. Si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces y están de
acuerdo, la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la masa indivisa. En caso

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contrario, debe hacerse judicialmente. De ella se debe dar vista a los copropietarios de la masa indivisa, quienes
pueden impugnarla.

RESPONSABILIDAD DE LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS

El Código Civil argentino siguió con el denominado sistema de la responsabilidad ultra vires hereditates, ósea
que con la muerte del causante se producía entre él y el dinero una confusión de patrimonios de manera tal que
le respondía frente a los acreedores del causante no sólo con los bienes recibidos sino con lo suyo.

Este sistema del Código Civil fue atenuado nuevo por la ley 17711 que presumió que toda aceptación lo era con
beneficio de inventario razón por a cuál sea atenuo no de alguna manera la responsabilidad de heredero.

El otro sistema de responsabilidad es el denominado sistema de responsabilidad intra vires hereditates donde
debemos responder solamente con los bienes recibidos del causante y con nada más; y ese es el principio general
establecido en el actual artículo 2317 del CCYC .

A diferencia del código d Velez solo responde hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos.
En caso de pluralidad de herederos esto responden con la masa hereditaria indiviso; a diferencia del código de
Vélez el nuevo código establece una separación de entrada de la responsabilidad del heredero que se limitan
exclusivamente a los bienes recibidos por sucesor; esto no significa que eventualmente pueda responder con sus
propios bienes.

Es presciso analizar cómo responden los legatarios y aquí hay que distinguir si el legatario es universal es decir ,si
se le ha transmitido una parte alícuota de un todo y eso incluye además sus deudas o de cosa determinada.

Si es el legado de universalidad de bienes y deudas, el legatario solo queda obligado al pago de las deudas
comprendidas en aquella hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los
acreedores contra los herederos y los legatarios en caso de insuficiencia de los bienes la universalidad.

En el caso del legado particulares los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el valor
de lo que reciben. Esta accion caduca al año contado desde el día en que cobraron su legado, por lo tanto es
limitada a los bienes recibidos.

Partición

La partición: es la operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria. Mediante
la partición, los herederos ven concretada su porción ideal en bienes determinados de los que resultan ser
propietarios exclusivos. Se trata de una operación y como tal, reúne un conjunto de actos complejos que
requieren la intervención de una persona idónea para llevarla a cabo, el partidor.

La operación es técnica: porque es preciso que se proceda al inventario, a la valuación y a la división de los bienes
hereditarios

Es jurídica: porque hay que seguir el procedimiento legal y concretar en bienes la porción indivisa que a cada
heredero le corresponde

Es contable: porque su resultado numérico debe coincidir con la porción que cada heredero tiene en esa
herencia.

El cccn no ha definido a la partición, sino que se ha limitado a remarcar su efecto y la oponibilidad frente a
terceros.

Art.2363.-Conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye
bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos.

Caracteres:

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-integral: debe abarcar todos los bienes indivisos para poner fin a la comunidad hereditaria

-obligatoria: porque los herederos no pueden oponerse a su realización, tan solo puede requerirse su
postergación cuando redunde en un perjuicio en el valor de los bienes indivisos o existan casos de indivisión
forzosa.

-imprescriptible: el derecho a requerir la partición es imprescriptible mientras continúe la indivisión.

-declarativa: ya que se limita a establecer que los bienes asignados a cada heredero los han tenido desde el
mismo momento de la muerte del causante.

-retroactiva: porque se considera que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los bienes
comprendidos en su hijuela y que no tuvo derecho alguno en lo que corresponden a sus coherederos ART 2403

Art. 2364.-Legitimación. Pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los cesionarios de sus
derechos. También pueden hacerlo, por vía de subrogación, sus acreedores, y los beneficiarios de legados o
cargos que pesan sobre un heredero. En caso de muerte de un heredero, o de cesión de sus derechos a varias
personas, cualquiera de los herederos o cesionarios puede pedir la partición; pero si todos ellos lo hacen, deben
unificar su representación.

Art. 2365.-Oportunidad para pedirla. La partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobados el
inventario y avalúo de los bienes. Sin embargo, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se
postergue total o parcialmente por el tiempo que fije el juez si su realización inmediata puede redundar en
perjuicio del valor de los bienes indivisos.

Art. 2366.-Herederos condicionales. Los herederos instituidos bajo condición suspensiva no pueden pedir la
partición mientras la condición no está cumplida, pero pueden pedirla los coherederos, asegurando el derecho de
los herederos condicionales. Los instituidos bajo condición resolutoria pueden pedir la partición, pero deben
asegurar el derecho de quienes los sustituyen al cumplirse la condición.

En principio la partición debe ser total, es decir abarcar todos los bienes indivisos. Solo por excepción, se podrá
realizar una partición parcial.

Art. 2367.-Partición parcial. Si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, se puede pedir la
partición de los que son actualmente partibles. La imposibilidad de partir alguno de los bienes hereditarios puede
deberse a que el causante en su testamento ha impuesto la indivisión, o porque ella ha sido acordada por los
herederos o bien porque el cónyuge supérstite o un heredero se ha opuesto a la partición.

También puede suceder que la partición sea parcial porque la división hace antieconómico el aprovechamiento de
las partes, o cuando jurídica o materialmente no es posible su división. La partición puede ser parcial porque
todos los herederos presentes y capaces, por unanimidad, así lo decidan.

Art 2368 Prescripción. la acción de partición de herencia es imprescriptible, mientras continúe la indivisión, pero
hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado De hecho porque alguno de
los copartícipes ha intervenido subtítulo poseyéndolos como único propietario, durante el lapso que establece la
ley.

Modos de hacer la partición

Art. 2369.-Partición privada. Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición
puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes. La partición puede ser total o
parcial.

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Dentro de esta se encuentran 2 supuestos:

1-La partición privada propiamente dicha: los herederos son mayores y capaces y si están de acuerdo, pueden
concurrir ante un escribano publico.

2-La partición mixta: hacerlo por instrumento privado fuera del juicio sucesorio y presentarlo al juez de la
sucesión y para que lo homologue y luego realizar su inscripción.

Art. 2370.-Partición provisional. La partición se considera meramente provisional si los copartícipes sólo han
hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando indivisa la propiedad. La partición
provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva. Es la que atribuye solo el uso y goce de los bienes,
manteniendo la propiedad en estado de indivisión.

Art. 2371- Partición judicial. La partición debe ser judicial:

a) si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes;

b) si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente;

c) si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente.

Partición definitiva: es aquella que atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos que resulten ser
sus adjudicatarios.

Art. 2372.-Licitación. Cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la
herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás
copartícipes no superan su oferta. (cualquier coheredero puede ofrecer una suma mayor x algún ben que integra
el acervo con el propósito de quedárselo por ej ofrecer 120 por un bien que sale 100 y se queda con ese bien y
luego tomar de menos en otros bienes del acervo hereditario).

Efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente, por el
valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. La oferta puede hacerse
por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes, y se imputa
proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. No puede pedirse la licitación después de pasados treinta
días de la aprobación de la tasación.

Art. 2373.-Partidor es el encargado de llevar a cabo la división de la herencia, adjudicando los bienes en
propiedad exclusiva de los coherederos La partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúan
conjuntamente. A falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser
hecho por el juez.

División en especie: una de las pautas a la que debe atenerse el partidor es la de realizar, si es posible la división
de los bienes en especie.

2374.-Principio de partición en especie. Si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los
copartícipes puede exigir su venta. En caso contrario, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución
del producto que se obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario para posibilitar la
formación de los lotes. Mientras esta forma de división sea viable, ninguno de los coherederos tiene derecho a
requerir la venta de todos o de alguno de los bienes indivisos. La voluntad de uno solo de los herederos es
suficiente como para imponer que la partición se haga en especie aunque la mayoría de ellos hubiera optado por
la enajenación.

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Art.2375.-División antieconómica. Aunque los bienes sean divisibles, no se los debe dividir si ello hace
antieconómico el aprovechamiento de las partes. Si no son licitados, pueden ser adjudicados a uno o varios de los
copartícipes que los acepten, compensándose en dinero la diferencia entre el valor de los bienes y el monto de las
hijuelas.

Composición de la masa partible: además de realizar el inventario y avalúo de los bienes indivisos es necesario
determinar con exactitud la composición de la masa partible.

Art.2376.-Composición de la masa. La masa partible comprende los bienes del causante que existen al tiempo de
la partición o los que se han subrogado a ellos, y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se
agregan los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción.

Art. 2377-Formación de los lotes. Para la formación de los lotes no se tiene en cuenta la naturaleza ni el destino
de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes a la atribución preferencial. Debe evitarse el
parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Si la composición de la masa no permite formar
lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela
correspondiente deben ser cubiertas con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor.

El saldo no puede superar la mitad del valor del lote, excepto en el caso de atribución preferencial. Excepto
acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se le conceden plazos para el pago y, por circunstancias económicas,
el valor de los bienes que le han sido atribuidos aumenta o disminuye apreciablemente, las sumas debidas
aumentan o disminuyen en igual proporción. Si hay cosas gravadas con derechos reales de garantía, debe ponerse
a cargo del adjudicatario la deuda respectiva, imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la cosa y el
importe de la deuda. Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a sus
derechos sobre la masa.

El último capitulo de la cuenta particionaria es “la adjudicación” y en el se concreta la división de la herencia. El


partidor debe formar lotes con los bienes indicados en el liquido partible cuyo resultado numérico coincida con la
porción ideal que le corresponde a cada heredero. Cada uno de estos lotes se denomina hijuela.

En cada hijuela, el partidor detallara los bienes y su correspondiente valor debiendo el resultado final coincido
con la cuota hereditaria, con las compensaciones que correspondan.

Art. 2378.“Asignación de los lotes. Los lotes correspondientes a hijuelas de igual monto deben ser asignados por
el partidor con la conformidad de los herederos y, en caso de oposición de alguno de éstos, por sorteo.

En todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así como los
legados impagos.” Al asignarse bienes a cada hijuela, el heredero adjudicatario deberá recibir también los títulos
que corresponden a aquellos. (Art. 2379). Como a partir de la aprobación de la cuenta particionaria, cada
heredero es propietario exclusivo de los bienes que se le han asignado, resulta lógico que se le entregue los
títulos que sirven de antecedente de su dominio.

Artículo 2379 títulos objetos comunes. los títulos de adquisición de los bienes incluidos en la partición deben ser
entregados a su adjudicatario. si algún bien es adjudicado a varios herederos, el título se entrega al propietario de
la cuota mayor, y se da a los otros interesados copia certificada a costa de la masa.

Los objetos y documentos que tienen un valor de afección u honorífico son indivisibles, y se debe confinar su
custodia al heredero que en cada caso las partes elijan, y a falta de acuerdo, para que Designa el juez. igual
solución corresponde cuando la cosa se adjudica a todos los herederos por partes iguales.

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Art. 2380: .-Atribución preferencial de establecimiento. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la
atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del establecimiento agrícola,
comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituye una unidad económica, en cuya formación participó.
En caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales, si ello
no afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de una sociedad con el
cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. El saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en
contrario.

Art.2381: Atribución preferencial de otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir
también la atribución preferencial:

a) de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su residencia al
tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él;

b) de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejercía su actividad, y de los
muebles existentes en él;

c) del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el causante
como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante o se
contrata un nuevo arrendamiento con éste.

Art 2382 Petición de varios interesados. si la atribución preferencial es solicitada por varios copartícipes que no
acuerdan en que le sea asignada conjuntamente, qué juez la debe decidir teniendo en cuenta la aptitud de los
postulantes para continuar la explotación y la importancia de su participación personal en la actividad.

Art. 2383: .-Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de
habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el
último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.” Uno de los requisitos para gozar de este derecho es
que el inmueble haya constituido el último hogar conyugal. En el caso de que los cónyuges hayan desarrollado un
proyecto de vida en común en el que no incluyan la convivencia en forma permanente sino esporádica, no
existirá el hogar conyugal y por ello no resulta aplicable el derecho de habitación a favor del sobreviviente. Otro
de los requisitos es que al tiempo del fallecimiento el inmueble no se encontrara en condominio con otras
personas. (falta régimen de los sepulcros!!!)

Artículo 2384 cargas de la masa. los gastos causados por la partición o liquidación, y los hechos en beneficio
común, se imputan a la masa.

No son comunes los trabajos o desembolsos necesarios o referentes a pedido desestimados, los que deben ser
soportados exclusivamente por los herederos que los causan.

Efecto de la partición

La partición pone fin a la indivisión hereditaria conforme lo establece el art. 2363 del CCCN. A partir de ese
momento quedan individualizados los bienes que corresponden en plena y exclusiva propiedad a cada uno de los
herederos.

Carácter declarativo: otro de los efectos de la partición es su carácter declarativo y a consecuencia del cual se
retrotrae su vigencia al momento de la muerte del causante.

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Art.2403: Efecto declarativo. La partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella, se juzga que
cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que
se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a sus coherederos. Igual
solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer
cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos.

Los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a
consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos actos” La
consecuencia principal de este efecto es que la adjudicación hecha a favor de cada heredero implica que esos
bienes han sido recibidos directamente del causante y que no tuvo ningún derecho sobre los que se adjudicaron a
los otros herederos

Garantía de evicción: cuando se transmite un derecho de una persona a otra, el transmitente debe asegurar la
existencia y legitimidad del derecho transmitido, se hace extensivo a toda turbación de derecho, o a reclamos de
terceros o a turbación del hecho causados por el transmitente. Esta es la llamada garantía de evicción y como la
esencia de la partición es la igualdad entre los coherederos, los bienes incluidos en las hijuelas adjudicadas a cada
uno de ellos deben mantenerse sin modificaciones por causas ajenas a los interesados. A fin de asegurar la
integridad de dichas hijuelas, se ha mantenido la garantía de evicción reciproca entre los herederos.

Art. 2404: Evicción. En caso de evicción de los bienes adjudicados, o de sufrir el adjudicatario alguna turbación
del derecho en el goce pacífico de aquéllos, o de las servidumbres en razón de causa anterior a la partición, cada
uno de los herederos responde por la correspondiente indemnización en proporción a su parte, soportando el
heredero vencido o perjudicado la parte que le toque. Si alguno de los herederos resulta insolvente, su
contribución debe ser cubierta por todos los demás. Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad
por haber perecido los bienes adjudicados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito.

Garantía por vicios ocultos y redhibitorios: los vicios ocultos son aquellos que el adquiriente no conoció al
momento de la adquisición y los vicios redhibitorios son los defectos que hacen la cosa impropia para su destino
por razones estructurales o funcionales o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el
adquiriente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor.

Art 2405 extension de la garantía: la garantía de evicción se debe por el valor de los bienes al tiempo en que se
produce. Si se trata de créditos, la garantía de evicción asegura su existencia y la solvencia del deudor al tiempo
de la partición.

Art 2406 casos excluidos de la garantía: la garantía de evicción no tiene lugar cuando es expresamente excluida
en el acto de particion respecto de un riesgo determinado; tampoco cuando la evicción se produce por culpa del
coheredero que la sufre. El conocimiento del adjudicatario al momento de la partición del peligro de evicción, no
excluye la garantía.

Art.2407: Defectos ocultos. Los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los
bienes adjudicados.

Prescripción de la acción de garantía: a diferencia de la legislación anterior en la que existía una norma expresa
que imponía la prescripción de la garantía de evicción a los diez años, en la actualidad no existen normas
específicas. En consecuencia resulta aplicable el art. 2560 que establece el plazo general de la prescripción de
cinco años. El plazo para reclamar por vicios ocultos se ha ampliado, de tres meses, a un año (art.2564).

Nulidad y reforma de la partición:

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“la partición puede ser invalidada por las mismas causas que pueden serlo los actos jurídicos…” (art. 2408). Se
podrá requerir la nulidad de la partición por vicios de forma. Tambien podrá haber nulidad porque ha mediado
incapacidad de uno de los coherederos y esa incapacidad no ha sido suplida en la forma prevista por la ley. Otra
de las causas de nulidad puede ser la existencia de un vicio del consentimiento que afecte a alguno de los
coherederos o bien que se haya producido el vicio de lesión. La reforma de la partición puede tener lugar cuando
aparecen bienes del acervo que no han sido tenidos en cuenta y la partición de elles en especie no resulta posible.
Cuando ha existido una causa de nulidad, el perjudicado puede solicitarla en cuyo caso la partición quedara sin
efecto y deberá realizarse una nueva.

Sin embargo el art 2408 causas de nulidad ofrece otra posibilidad “…el perjudicado puede solicitar la nulidad, o
que se haga una partición complementaria o rectificativa, o la atribución de un complemento de su porción”. Esto
significa que a pesar de existir una causa de nulidad, el afectado no la deje sin efecto sino que pretenda
salvaguardar su derecho vulnerado con una reforma de la partición.

Art 2409 otros casos de acción de complemento: el art 2408 se aplica a todo acto, cualquiera que sea u
denominación, cuyo objeto sea hacer cesar la indivisión entre los coherederos, excepto que se trate de una cesion
de derechos hereditarios entre coherederos en la que existe un alea expresada y aceptada.

Art 2410 casos en que no son admisibles las acciones: si el coheredero que las intenta enajena en todo o en
parte su lote después de la cesación de la herencia, o del descubrimiento del dolo, el error o la lesión.

Partición por los ascendientes

La partición por ascendientes es aquella que va a realizar el causante por donación o testamento, respecto de los
bienes que tenga en vida. Determina la hijuela de cada uno de sus herederos. Las formas pueden ser por
donación o por testamento.

Art.2411: Personas que pueden efectuarla. La persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus
bienes entre ellos por donación o por testamento. Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al
cónyuge que conserva su vocación hereditaria. La partición de los gananciales sólo puede ser efectuada por
donación, mediante acto conjunto de los cónyuges.

Art.2412.-Bienes no incluidos. Si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos los bienes que
dejan a su muerte, el resto se distribuye y divide según las reglas legales.

Art 2413 colación: al hacer la partición sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la
masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sean suceptibles de colación.

Art 2414 mejora: en la partición, el ascndiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o al cónyuge dentro
de los limites de la porción disponible, pero debe manifestarlo expresamente.

Partición por donación

Art.2415: Objeto. La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros. Puede ser hecha mediante
actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos.

Art. 2416.-Derechos transmitidos. El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados, o bien
únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo. También puede pactarse entre el donante y los
donatarios una renta vitalicia en favor del primero.

Art. 2417: Acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o nacido después de
realizada ésta, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima, pueden

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ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para
cubrirla.

Art 2418 valor de los bienes: en todos los casos, para la colación y el calculo de la legitima, se debe tener en
cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciados a valores constantes.

Art 2419 garantía de evicción: los donatarios se deben recíprocamente la garantía de evicción de los bienes
recibidos.

La acción puede ser ejercida desde que la evicción se produce aun antes de la muerte del causante.

Art 2420 revocatoria: la partición por donación puede ser revocada por el ascendiente, con relación a uno o más
de los donatarios, en los casos en que se autoriza la revocación de las donaciones y cuando el donatario incurre
en actos que justifican la exclusión de la herencia por indignidad.

Partición por testamento

Art. 2421.-Enajenación de bienes. La partición hecha por testamento es revocable por el causante y sólo produce
efectos después de su muerte. La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes incluidos en la
partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras de la porción legítima que pueden
corresponder. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto por
acuerdo unánime.

Art 2422 efecto: la partición por testamento tiene los mismos efectos que la practicada por los herederos.

Art 2423 garantía de evicción: los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes
comprendidos en sus lotes. La existencia y legitimidad de los derechos transmitidos se juzga al tiempo de la
muerte del causante.

Colación de donaciones

La colación es el derecho que tienen los descendientes y el cónyuge del causante para exigir que otro
legitimario que ha recibido un bien por un acto a título gratuito de aquel, traiga a la masa de partición el valor
de dicho bien, a menos que se lo hubiere dispensado expresamente de hacerlo.

La acción de colación tiene por objeto restablecer la igualdad entre los legitimarios que ha sido quebrada por ese
anticipo de la herencia.

Requisitos para que la colación pueda tener lugar: que el causante haya transferido por un acto a título gratuito
un bien a un legitimario como son sus descendientes o su cónyuge, que otro legitimario accione por colación, que
la demanda se dirija contra el legitimario que ha recibido el bien, que este hubiera aceptado la herencia y por
último que el fallecido no haya dispensado de la obligación de colacionar.

Acción de colación: como la colación no opera de pleno derecho requiere la interposición de la demanda por
parte de un legitimado que debe ser dirigía contra quienes tengan la legitimación pasiva y que culmine con la
sentencia que hace lugar a la demanda. Esta acción solo es viable a partir del fallecimiento del causante. Al
tratarse de una acción personal, podrá ser renunciada después de la muerte, ya sea en forma expresa o tácita. La
realización de la partición sin haber planteado previamente la acción de colación debe ser interpretada como una
renuncia tacita. Al ser una acción personal, la sentencia que condena a colacionar solo beneficia al heredero
demandante y no a aquellos otros herederos que no intervinieron en ese proceso. La partición de la herencia

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deberá postergarse hasta que finalice la acción de colación intentada y eventualmente solo podría llevarse a cabo
una partición provisional con la atribución del uso y goce de los bienes existentes, pero no la partición definitiva.

Cálculo del valor colacionable: Art.2385 “…dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del
bien a la época de la donación…”.

Para determinar el valor colacionable hay que valuar el bien tal como se encontraba en el momento en que se
hizo la donación y ese importe actualizarlo a la época en que se realiza la partición.

Responsabilidad del donatario: como la donación traspasa el derecho de propiedad a favor del donatario, el
acrecimiento el perecimiento del bien donado, lo beneficia o perjudica, según el caso. Cuando el perecimiento se
debe a la culpa del donatario, debe colacionar el valor de ese bien. Lo mismo sucede cuando no ha mediado
culpabilidad en el perecimiento, pero se ha percibido una indemnización que subroga al bien.

Otra situación que deriva del derecho de propiedad que tiene el donatario sobre el bien donado es que no debe
los frutos que este produzca. Sin embargo, la situación cambia cuando ya se ha interpuesto una acción de
colación y la demanda es notificada al donatario. En este supuesto, el legitimario demandado debe los intereses
del valor colacionable desde la notificación de la demanda.

Art 2385: Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurren
a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que les fueron donados por el
causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. También
hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir las mismas porciones
que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada. El legado hecho al descendiente o
al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo
contrario.

Dispensa de la colación: conforme resulta del art.2385, la dispensa puede instrumentarse en el acto de la
donación o en el testamento, al igual que una clausula en la que se mejore en forma expresa al donatario.

Como la voluntad del donante no puede afectar la legítima de los legitimarios, su poder discrecional tiene como
límite la porción disponible. Cuando el valor de la donación excediese de la porción disponible y hubiera dispensa
al donar o dispensa testamentaria o clausula de mejora, la obligación de colacionar solo será admisible por dicho
excedente. Si el valor de la donación ha superado la suma de la porción disponible mas la porción legitima del
donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeto a reducción por el valor del excedente.

Presunción de mejora: existe un caso en el que la propia norma presume la intención de mejorar en la medida de
la porción disponible. Ello tiene lugar en la situación prevista por el art.2461 “si por acto entre vivos a titulo
oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o
habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la
gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario…el valor de los bienes debe ser imputado a la porción
disponible y el excedente es objeto de colación…”. Hay una presunción legal de gratuidad de un acto que es
ostensiblemente oneroso pero que significa solo la transmisión de la nuda propiedad de dicho bien. Las peculiares
circunstancias de esta contratación hacen también presumir la intención de mejorar al legitimario en la medida
de la porción disponible y si hubiera un excedente sería objeto de colación.

Legitimación pasiva: el art. 2385 menciona en su parte pertinente que “los descendientes del causante y el
cónyuge supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria, el valor de los
bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o clausula de mejora expresa en el acto de la
donación o en el testamento…”

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Art. 2386.-Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma
de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está
sujeta a reducción por el valor del exceso.

Artículo 2387 heredero renunciante. el descendiente o el cónyuge que renuncie a la herencia pueden conservar
donación recibida o reclamar el legado hecho, hasta el límite de la porción disponible.

Art.2388 heredero que no era al tiempo de la donación: el descendiente que no era heredero presuntivo al
tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe donación. El cónyuge no debe colación cuando la
donación se realiza antes del matrimonio”.

Artículo 2389 donación al ascendiente o descendiente del heredero. las donaciones hechas a los descendientes
del heredero no deben ser colaccionadas por este.

El descendiente del donatario que concurre la sucesión del donante por representación debe colacionar la
donación hecha al ascendiente representado.

Artículo 2390 donación al cónyuge del heredero. las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser
coleccionadas por este.

Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser coleccionadas por la mitad, por el que resulta heredero.

Actos sujetos a colación:

a) Donaciones b) Actos simulados y encubiertos c) Sociedades entre padres e hijos d) Presunción de


gratuidad: cuando una persona ha entregado a un legitimario un bien reservándose el usufructo, el uso, la
habitación o con la prestación de una renta vitalicia se presume la gratuidad del acto y la intención de mejorar al
beneficiario, y en tal caso, el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es
objeto de colación e) Fideicomiso f) Actos de los que resulta una ventaja particular
Art. 2391: Beneficios hechos al heredero. Los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar
también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que
tuvieron por objeto procurarles

Art. 2392.-Beneficios excluidos de la colación. No se debe colación por los gastos de alimentos; ni por los de
asistencia médica por extraordinarios que sean; ni por los de educación y capacitación profesional o artística de
los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante; ni por los gastos
de boda que no exceden de lo razonable; ni por los presentes de uso; ni por el seguro de vida que corresponde al
heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado
por el asegurado. También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas.

Artículo 2393 perecimiento sin culpa. no se debe colación por el bien qué ha perecido sin culpa del donatario.
pero sí este ha percibido una indemnización, la debe por su importe.

Artículo 2394 frutos. El heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a colación, Pero
debe los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda.

Legitimación activa:

Art 2395.-Derecho de pedir la colación. La colación sólo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a
la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el
causante antes de contraer matrimonio.

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Art.2396.-Modo de hacer la colación. La colación se efectúa sumando el valor de la donación al de la masa
hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del donatario.

Colación de deudas

Colación de deudas: debido a que al transmitirse la herencia se traspasan no solo los bienes que eran propiedad
del causante sino también los créditos que este tenía, es preciso diferenciar cuando el deudor es al mismo tiempo
un heredero y el caso en que el deudor sea un extraño.

En el primer caso, el heredero recibirá bienes como consecuencia de su condición de tal, pero al mismo tiempo
deberá cancelar la deuda que tenía con el causante.

Art. 2397 Deudas que se colacionan. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos en favor del
causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al
tiempo de la partición.

Art.2398.-Suspensión de los derechos de los coherederos. Los coherederos no pueden exigir el pago antes de la
partición. Al no poder reclamar el cumplimiento de esta deuda, necesariamente al tiempo de la partición, debe
ser colacionada. Además las deudas que el heredero tenia con el causante, también son objeto de colación las
que contraiga con los otros coherederos respecto de los bienes indivisos.

Art.2399.-Deudas surgidas durante la indivisión. La colación de deudas se aplica también a las sumas de las
cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito es relativo a los
bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición.

Art. 2400.-Intereses. Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el
coheredero era deudor del difunto, si no los devengaban ya con anterioridad, y desde el nacimiento de la deuda si
ésta surge en ocasión de la indivisión.

Art.2401.-Coheredero deudor y acreedor a la vez. Si el coheredero deudor es a la vez acreedor, aunque su


crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición, hay compensación y sólo se colaciona el exceso de su deuda
sobre su crédito.

Art.2402.-Modo de hacer la colación. La colación de las deudas se hace deduciendo su importe de la porción del
deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la obligación. La imputación de
la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores.” Al producirse la colación de la deuda, el
heredero recibirá menos bienes hereditarios y esta situación no podrá ser objetada por sus propios acreedores.

Legitima
La institución de la legítima adquiere relevancia solamente en los casos en que el causante deja legitimarios y ha
hecho un testamento ya sea instituyendo herederos o efectuando legados o ha realizado donaciones en vida.
Cuando no hay legitimarios, el causante puede disponer libremente de sus bienes, ya que no existe protección de
la legítima. La legítima es la porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los legitimarios.

Naturaleza jurídica: la discusión se plantea en torno a si es parte de la herencia, o parte de los bienes. Según
Azpiri la legítima es parte de la herencia, porque los derechos del heredero no se agotan con la recepción de una
determinada cantidad de bienes. Para recibir la legítima es preciso ser heredero.

En cuanto a la libertad de testar y la legítima, por una parte se entiende que la libertad de testar resguarda los
derechos de propiedad del titular de los bienes y por otra parte, que la legítima toma en consideración la

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protección de la familia asegurándole que, ante el fallecimiento del propietario recibirán un parte sustancial de
sus bienes.

La legítima encuentra su justificación en la solidaridad familiar existente entre el causante y sus parientes más
próximos y en que contribuye a una más justa división de la riqueza resultante del reparto del patrimonio del
causante entre los herederos.

Art.2444.-Legitimarios. Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos
de disposición entre vivos a título gratuito:

descendientes 2/3 …..ascendientes ½…..- cónyuge. ½….. se elimina la nuera viuda sin hijos….en caso de
convergencia de porciones legítimas, se toma la mayor art 2446

Desheredación

El ccyc ha eliminado la desheredación, que era privar mediante testamento al heredero forzoso de su porción
legítima, porque carecía de uso en la norma local.

Art.2445.-Porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes
de un medio y la del cónyuge de un medio. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la
herencia al tiempo de la muerte del causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a
la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.

Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones colacionables o
reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento del
ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después del matrimonio.

Art. 2446.-Concurrencia de legitimarios. Si concurren sólo descendientes o sólo ascendientes, la porción


disponible se calcula según las respectivas legítimas. Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción
disponible se calcula según la legítima mayor” Cuando se presenta la concurrencia de descendientes que tienen
una legitima global de dos tercios y el cónyuge cuya legitima es de un medio, no es posible adicionar una a la otra
porque se superaría la totalidad de la masa de legitima. Por ese motivo se ha sostenido que la legítima mayor
absorbe a la menor, y en tal caso se tomara en cuenta para todos los legitimarios que concurren conjuntamente,
es decir para los descendientes y el cónyuge, la legítima de dos tercios. En el caso de la concurrencia de los
ascendientes cónyuge, tienen como legitima la mitad en ambos órdenes, y será esta la protección de la que
gozaran en este caso de concurrencia.

Cálculo de la legítima: este procedimiento solo debe ser realizado cuando se trata de descendientes o del
cónyuge quedando fuera de consideración las donaciones que puedan haber efectuado cuando los llamados
como legitimarios son ascendientes.

En cuanto a las donaciones hechas a los descendientes, es correcto que los bienes que se deben tomar en cuenta
se refieran a la situación de cada legitimario, puesto que puede suceder que una donación haya sido realizada
cuando todavía no había sido concebido el heredero y, por tal motivo no podría perjudicarlo.

El momento a partir del cual se consideran las donaciones también es adecuado porque guarda relación con el
plazo máximo de duración del embarazo y de ese modo, se zanjan las cuestiones que pueden presentarse
respecto de una donación llevada a cabo cuando se conocía que la persona ya había sido concebida. También es
pertinente tomar en cuenta ese mismo plazo respecto del ascendiente a quien se representa y con relación al
cónyuge determinar el momento de la celebración de las nupcias.

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VALOR LIQUIDO DEJADO POR EL CAUSANTE ( BIENES – DEUDAS)

A ESTO SE LE SUMA LA DONACIONES COMPUTABLES PARA CADA LEGITIMARIO, PARA RECONSTRUIR EL


PATRIMONIO DEL CAUSANTE.

-CASO DE LOS DESCENTIENTES, SOLO SE COMPUTAN LAS DONACIONES PRODUCIDAS EN LOS 300 DIAS
ANTERIORES A SU NACIMIENTO O DEL ASCENDIENTE AL QUE REPRESENTAN ( PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL
EMBARAZO)

-CASO DEL CÓNYUGE, SOLO LAS PRODUCIDAS DESPUES DEL MATRIMONIO ( PORQUE HASTA ESE MOMENTO NO
ES HEREDERO LEGITIMARIO)

Valuación de las donaciones, problemas: la herencia se valúa al tiempo de la muerte, mientras que las
donaciones se tasan a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Quedan
establecidos dos momentos en los cuales deben valuares los bienes que componen la masa de legitima, los de la
herencia liquida al momento del fallecimiento y las donaciones al momento de la partición. La legítima debe ser
calculada según los valores de los bienes al momento de la muerte que es cuando se determinara si la misma
ha sido respetada o no.

Se valuan de las donaciones a la epoca de la particion, según el estado a la epoca de la donacion, aplicandose indices de
mejora monetaria, osea se toma en cuenta como estaba a cosa al momento de la donacion, no se tiene en cuenta las
mejoras que le hace el donatario, pero si se tiene en cuenta los valores de actualizacion al momento de la particion

Masa de legítimas: la masa de legitima se integra con los bienes que componen la herencia, menos las deudas y
cargas, mas el valor de las donaciones colacionables y reducibles. En cuanto a la herencia hay que tener en cuenta
que se compone con los bienes que existían dentro del patrimonio del causante al dia de su fallecimiento menos
los que se transmiten por causa de muerte.

A su vez dentro de los bienes que componen la herencia no deben ser computados los créditos incobrables, los
frutos devengados dsp de la muerte porque corresponden a los herederos y los bienes comunes que no tengan
valor patrimonial propio, como pueden ser los diplomas, etc.

De esta masa de bienes habrá que restar las deudas que dejo el causante y las cargas hereditarias. Todas esas
deudas y cargas deben ser deducidas de la herencia, porque el 2445 alude al valor líquido de la herencia. Se
deberá adicionar el valor de los bienes donados ya sea a legitimarios y que puedan ser objeto de la acción de
colación o bien a terceros que serán pasibles de la acción de reducción.

Hay que computar las donaciones efectuadas a partir de los 365 anterior al nacimiento del legitimario o al
nacimiento del ascendiente a quien representa y para el cónyuge las hechas después del matrimonio. Respecto
del momento hasta el que las donaciones deben tomarse en cuenta, es preciso tener presente que se deberán
considerar para el cálculo de la legítima solamente las donaciones en las que el donatario haya poseído el bien
donado menos de diez años de antigüedad a la muerte del causante. No podrán incluirse las donaciones que
hubieren perecido sin culpa del donatario Todos estos bienes deben ser computados a los efectos de determinar
la legítima global de esa sucesión en función de los legitimarios que son llamados a la misma. Además deberán ser
integradas todas o algunas de esas donaciones cuando se quiera establecer la legítima particular de un heredero
porque puede suceder que tenga que ser computada con relación a algún legitimario mientras que para otro no
deberá ser considerada.

Art.2447 Protección de la legítima: “el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones
legitimas, si lo hace, se tienen por no escritas”. La forma típica que se encuadra en este artículo resulta del

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testamento mismo y no es posible que se le reconozca validez a ninguna disposición que resulte contraria a la
integralidad de la legítima.

Art 2448 Mejora a favor del heredero con discapacidad: establece la posibilidad de mejorar a descendientes o
ascendientes con discapacidad en un tercio de las porciones legítimas. “El causante puede disponer, por el medio
que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las
porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A
estos efectos, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.”

Determinada la masa de legítima y el orden de los legitimarios que son llamados a esa herencia, queda
establecida la legítima global. El excedente de esa legítima será la porción disponible que en el presente caso y
por medio del testamento debe ser atribuida al legitimario con discapacidad. Debe disponerse expresamente que
un tercio de la legítima sea atribuida a dicho legitimario. La forma en la que debe instrumentarse dicha mejora es
por testamento.

LA MEJORA ES LA POSIBILIAD DE TOMAR DE LA LEGITIMA Y AFECTARLA A ASCENDIENTES O DESCENDIENTES CON


DISCAPACIDAD EN DETRIMENTO DE LOS OTROS.

OSEA LA MITAD DE LA LEGITIMA ES DE 1/3DEL TOTAL…1/3 DE 2/3 = 2/9

Art.2449 “es renunciable la porción legitima de una sucesión aun no abierta”. Esta norma tiende a resguardar la
integralidad de la legítima y se agrega a un cumulo de disposiciones que persiguen ese fin. Para que quede
invalidada la renuncia a la legítima tiene que haber sido realizada antes del fallecimiento del causante. Luego de
ocurrido el fallecimiento el legitimario se encuentra en condiciones de decidir acerca de la aceptación de la
herencia o su renuncia a la misma o de su aceptación, pero renunciando a la legítima que le pueda corresponder.

EXISTEN DOS ACCIONES: ACCIÓN DE ENTREGA DE LA LEGÍTIMA Y ACCIÓN DE LA ACCIÓN DE COMPLEMENTO/


REDUCCION.

Art. 2450 “Acción de entrega de la legítima. (PRETERICION DE HERENCIA) El legitimario preterido ( que no le
dejaron nada de herencia) tiene acción para que se le entregue su porción legítima, a título de heredero de cuota.
También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones” Habrá preterición
cuando el causante ha omitido en su testamento a un legitimario y ha instituido como heredero a otro.

POR EJ UNA PERSONA QUE TIENE 2 HIJOS DICE DEJO TODOS MIS BIENES A MI VECINO LUIS, ESTO NO LO PUEDE HACER PORQUE SOLO PODRIA DISPONER DE
1/3 DE ESOS BIENES. EN ESTE CASO ES NECESARIO ESTABLECER ESTA ACCIÓN DE PRETERICION DE HERENCIA PARA LIMITAR AL HEREDERO INSTITUIDO A 1/3
DISPONIBLE.

OTRA POSIBILIDAD ES EJERCERLA CONTRA DONATARIOS, EN CASO QUE EL CAUSANTE LE HAYA DEJADO BIENES HEREDITARIOS, ACA TB LAS DONACIONES SE
REDUCIRAN A LA PORCION DISPONIBLE.

Especies de preterición:

-voluntaria: cuando el causante conocía la existencia del legitimario y lo omite

-involuntaria: cuando, al tiempo de hacer el testamento, el causante no sabía acerca de la existencia del
legitimario, o bien este nace después de otorgado el testamento.

Derecho del legitimario preterido: ( no se le dejo herencia por lo establecido en el art.2450, el heredero
preterido tiene derecho a que se le entregue su porción legítima en calidad de heredero de cuota (art.2488). Esto
significa que el legitimario preterido en su condición de heredero de la cuota que corresponde a su porción
legítima no tiene vocación al todo de la herencia.

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Situación del heredero instituido: ( se le dejo herencia inadecuada) el heredero instituido recibirá un contenido
hereditario equivalente a la porción disponible, por lo que la condición de heredero instituido vendría a ser
equivalente a la del heredero de cuota, y no tendría vocación al todo de la herencia, y por ello, carecería de la
posibilidad de acrecer si el legitimario por cualquier causa no pudiera recibir su porción legitima. La situación del
heredero instituido puede variar entre la condición de heredero de cuota o heredero universal de acuerdo al
resto de las disposiciones que puedan existir en el testamento.

Acción de entrega de la legítima: corresponde al legitimario omitido y tendrá por objetivo que le sean entregados
los bienes hereditarios en cantidad suficiente como para que la protección legal resulte satisfecha. La acción
deberá ser entablada ante el mismo juez que interviene en el juicio sucesorio .

La legitimación pasiva corresponde a los instituidos en el testamento ya que serán los que deberán sostener la
validez de su institución y eventualmente, satisfacer la legítima mediante la entrega de bienes hereditarios.

La prescripción de la acción de preterición se opera a los cinco años de la muerte del causante.

Acciones protectoras de la legítima: se han establecido como acciones protectoras de la legítima, la acción de
complemento y la acción de reducción.

LA ACCIÓN DE COMPLEMENTO/ REDUCCION EL CCYC LAS DETERMINA EN DOS ART PERO EN REALIDAD SE UNEN, PORQUE COMPLEMENTA
LA LEGITIMA REDUCIENDO LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS O LAS DONACIONES.

PROCEDE CONTRA:

1. -LOS HEREDEROS DE CUOTA


2. -DONATARIOS
3. -LEGATARIOS

NO PODRA EJERCERSE LA ACCIÓN DE COMPLEMENTO/ REDUCCION CONTRA LAS DONACIONES SI SE PUEDE SALVAR LA LEGITIMA, NO
PAGANDO LOS LEGADOS.

ORDEN DE PAGO DE LOS LEGADOS Y LAS DONACIONES: ART 2358

-LEGADO A LOS QUE EL TESTADOR LES OTORGO PREFERENCIA

-LEGADO DE COSA CIERTA

-RESTO DE LOS LEGADOS LA PRIMERA DONACION EN EL TIEMPO ES LA ULTIMA QUE SE REDUCE ART 2453

-EN CASO DE INSOLVENCIA DEL DONATARIO SE PUEDE SEGUIR CON LA SIGUIENTE DONACION

Art. 2451 Acción de complemento: “el legitimario a quien el testador le ha dejado, por cualquier título, menos de
su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.”

Mediante la acción de complemento se ataca la institución de herederos realizada en el testamento, mientras


que en la acción de reducción se cuestiona la institución de herederos de cuota o los legados que afecten la
legítima.

Art.2452 Acción de reducción:-“Reducción de disposiciones testamentarias. A fin de recibir o complementar su


porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuota y de los
legados, en ese orden. Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del artículo
2358.”

La acción de reducción es el derecho que tiene un legitimario para atacar las instituciones como herederos de
cuota y los legados hechos por el causante en su testamento o las donaciones hechas en vida por el mismo, en la
medida que excedan la porción disponible. La acción requiere la actuación judicial del legitimario perjudicado.

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Legitimación activa y pasiva: la acción de reducción se concede a los legitimarios del causante Cuando se trata de
institución de herederos de cuota o de legados, para que el legitimario pueda demandar la reducción tiene que
ostentar ese carácter y para ello debe haber aceptado la herencia y mantener su llamamiento vigente .

Cuando mediante la acción se pretende atacar donaciones hechas por el causante, misma tendría que haber sido
efectuada a partir de los 365 días anteriores al nacimiento del legitimario, del nacimiento del ascendiente a quien
se representa o en el caso de que el accionante sea el cónyuge, después de las nupcias.

A su vez, al momento de la muerte del causante no tienen que haber transcurrido mas de diez años desde que se
tuvo la posesión del bien donado porque se aplicaría la prescripción adquisitiva.

Los acreedores personales de los legitimarios pueden demandar por reducción en virtud de la acción
subrogatoria que les corresponde, al igual que los herederos del legitimario y los cesionarios.

En cuanto a la legitimación pasiva, cabe acotar que de ella depende el acto que vulnere la legitima. Si lo que
supera la porción disponible fuesen instituciones de herederos de cuota o legados, la acción debe dirigirse contra
los que se encuentren en esa condición. En el caso que sea una donación la que afecte la legítima, la acción debe
ser entablada contra el donatario y eventualmente contra las personas que de él han recibido el bien donado.

Orden de la reducción: primero deben reducirse las instituciones de herederos de cuota y de los legados. Este
orden de reducción de los legados es supletorio de lo que el causante pueda haber establecido en su testamento,
ya que si este ha efectuado una disposición en la que expresamente dispusiese el orden de cumplimiento del que
resulta indirectamente el orden de las reducciones, hay que atenerse a él.

Cuando se han dejado sin efecto todos los legados y todavía se encuentra vulnerada la legítima, será necesario
reducir las donaciones.

Se reducirán las donaciones conforme el art.2453 “Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es
suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las
donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última donación, y luego las demás en orden inverso a
sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.

Art.2454.-Efectos de la reducción de las donaciones.

-Si la reducción es total, debe entregar la cosa al legitimario

-Si es parcial y la cosa es divisible, debe dividirse entre ellos.

-si es parcial e indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde la porción mayor, con un crédito a favor
de la otra parte por el valor de su derecho.

. el donatario puede complementar la legitima en dinero

En todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para
completar el valor de su porción legítima. El donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los
frutos o, en caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior, de intereses.”

Art.2455.-Perecimiento de lo donado. Si el bien donado perece por culpa del donatario, éste debe su valor. Si
perece sin su culpa, el valor de lo donado no se computa para el cálculo de la porción legítima. Si perece
parcialmente por su culpa, debe la diferencia de valor; y si perece parcialmente sin su culpa, se computa el valor
subsistente.

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Art. 2456.-Insolvencia del donatario. En caso de insolvencia de alguno de los donatarios e imposibilidad de
ejercer la acción reipersecutoria a que se refiere el artículo 2458, la acción de reducción puede ser ejercida contra
los donatarios de fecha anterior.

Art.2457.-Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue, con relación al legitimario, los
derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores.

Art.2458.-Acción reipersecutoria. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes
registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario
satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima.

Art.2459.-Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el


subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la
posesión. Se aplica el artículo 1901. ( el plazo de prescripción de la acción nace antes de la muerte del causante y
puede encontrarse cumplido a la muerte del causante, esto se da para dar una garantía a los compradores de un
bien que en algún momento tenia una transmisión a titulo gratuito de que eventualmente no estaba
condicionada al ejercicio de complemento reducción)

Criticas:

-no puede precribir una acción no nacida

-las acciones de proteccion nacen con la apertura de la sucesion

-solo puede saberse que la legitima ha sido afectada en ese momento

Art.2460 costitucion de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia.-“Si la disposición gratuita entre vivos o el
legado son de usufructo, uso, habitación, o renta vitalicia, el legitimario o, en su caso, todos los legitimarios de
común acuerdo, pueden optar entre cumplirlo o entregar al beneficiario la porción disponible.” Se requiere ahora
el acuerdo entre los legitimarios para decidir sobre la opcion conferida por la disposicion.

El causante puede disponer de sus bienes en vida con total libertad y entre estos actos puede constituir diversos
derechos reales o el contrato de renta vitalicia y también puede hacerlo por testamento efectuando legados que
tengan esos mismos objetos.

La constitución de un usufructo, ya sea realizado en vida o por un legado, consiste en que el beneficiario podrá
usar, gozar y disponer judicialmente de un bien determinado mientras viva pasando la nuda propiedad luego del
fallecimiento de su titular al heredero o a otro legatario. La renta vitalicia se concreta cuando se ha entregado un
capital y a cambio el beneficiario recibirá una renta en forma periódica mientras viva.

El legitimario no sabrá al fallecer el causante si estos actos realizados en vida o si los legados lesionaran su
legitima al superar la porción disponible o no. Frente a esta situación el CCCN, le confiere al legitimario una
opción pudiendo elegir entre cumplir con lo que dispuso el causante o liberarse de esa obligación entregando al
beneficiario de la disposición entre vivos o al legatario la porción disponible que es el máximo al que podía aspirar
el destinatario de la disposición.

O el legitimario asume el riesgo de cumplir con lo que el causante estableció en vida y acatar las disposiciones
testamentarias aun cuando supere la porción disponible, o acepta entregar esta que es lo que el causante podía
disponer. Ante la existencia de varios legitimarios, la opción se concede cuando exista acuerdo entre ellos y así
podrán decidir entre cumplir con lo dispuesto por el causante o entregar la porción disponible. Si los legitimarios
no se ponen de acuerdo, la forma de dar una respuesta equitativa es considerar que en tal supuesto los legatarios
recibirán a prorrata los bienes que conforman la porción disponible

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Art 2461 transmisión de bienes a legitimarios. Sí por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite
alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la
contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la
intención de mejorar al beneficiario. sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el
adquiriente demuestre haber efectivamente pagado.

El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación.

Esta imputación y está colación no pueden ser demandada por los legitimarios qué consintieron en la
enajenación, sea onerosa gratuita, con algunas de las modalidades indicadas

Unidad VII Derecho Testamentario: conceptos generales. Capacidad para testar y recibir por testamento.
Formas de testar: testamento ológrafo, testamento por acto público, testamento cerrado. Disposiciones
testamentarias: legados particulares, legados de parte alícuota, institución de herederos, sustitución.
Fideicomiso testamentario. Nulidad del testamento y caducidad de las disposiciones testamentarias.
Albaceas

El testamento es el instrumento al que el CCCN le atribuye la idoneidad para regular la sucesión por la voluntad
del causante.

Art.2462.-“Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su
muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro, mediante testamento
otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.” Cuando
existen legitimarios, la disposición de los bienes no es libre porque debe respetar sus legítimas quedando la
posibilidad de decir el destino solo de la porción disponible.

La segunda limitación referida y a todos los testamentos es que debe respetar las solemnidades establecidos
para la forma de testar que elija el causante, puesto que si no se cumpliera con ellas, el testamento es nulo. Se
pueden incluir disposiciones de contenido extrapatrimonial como el reconocimiento de un hijo extramatrimonial,
la designación de tutor o curador, el nombramiento de albacea, entre otros. El testamento como regla general,
surtirá efectos después de la muerte del causante.

Art.2463.-“Reglas aplicables. Las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en
cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este Título.” Se trata de un acto jurídico porque encuadra
dentro del concepto que trae el art. 259 cuando lo define como el acto voluntario licito que tiene por fin
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas ya que es evidente que
mediante el testamento se produce la adquisición de derechos con posterioridad al fallecimiento del testador.

Ley aplicable

 En relación al espacio

 Para la validez del testamento (En ambos casos rige el principio “ locus regis actus” el lugar rige al
acto”, por eso al momento de realizar el testamento se tendrá en cuenta la ley vigente del lugar).

 Para juzgar el contenido del testamento se tendrá que ver la ley vigente en el momento de la
muerte del testador que es donde se va a juzgar el contenido de ese testamento

 En relación al tiempo

 Para juzgar la forma del testamento (se tendrá en cuenta la ley vigente en el momento en que se
redacta el testamento xq se analiza las formalidades legales)

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Caracteres:

 Actor jurídico (art. 259 y 2463)

 Acto unilateral (no tiene contraprestación)

 Acto de última volundad (solo rige después de la muerte)

 Acto solemne

 Acto revocable ( puede revocarse por el testador todas las veces que quiera antes de morir)

 Acto personalísimo (2465) ( no se puede dar mandato a otro para que haga el testamento)

 Acto autosuficiente (2465) (todo el acto debe estar en el testamento)

Carácter personalísimo: el testamento instrumenta la voluntad del testador que regula la transmisión de sus
bienes para después de su muerte y es evidente que debe tratarse de la expresión de su propia voluntad sin que
pueda delegar su redacción en otra persona.

Art 2464 edad para testar: “pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto”

El art. 2465 expresión personal de la voluntad del testador “las disposiciones testamentarias deben ser la
expresión directa de la voluntad del testador…la facultad de testar es indelegable. Las disposiciones
testamentarias no puede dejarse al arbitrio de tercero…”.

Especialidad del testamento: art.2465 “…las disposiciones testamentarias deben…bastarse a sí mismas”. EL


contenido del testamento es el que regula la transmisión de los bienes y no resulta posible que la designación del
heredero o cualquier otra disposición surja de otro documento por más que así lo haya dispuesto el testador.

Unilateralidad: art. 2465 “…no es válido el testamento otorgado conjuntamente por dos o más personas”. Lo
que la ley prohíbe es que el testamento sea conjunto. En el caso que un testamento conjunto haya sido otorgado
en un país que admite esta forma testamentario y luego debe ser ejecutado en nuestro país, resulta de aplicación
el art.2645 “El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley
del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador
al momento de testar o por las formas legales argentinas.”

Revocabilidad: el testamento es esencialmente revocable por voluntad del testador. No confiere a los instituidos
derecho alguno hasta la apertura de la sucesión (art.2511).

Art. 2466 ley que rige la validez del testamento “el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga
según la ley vigente al momento de la muerte del testador.

Art. 2467: Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la
disposición testamentaria:

a) por violar una prohibición legal;

b) por defectos de forma;

c) por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe
ser demostrada por quien impugna el acto;

146
d) por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar
testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha
cesado por entonces;

e) por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y,
además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un
intérprete en el acto;

f) por haber sido otorgado con error, dolo o violencia;

g) por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta.

El error tiene que haber sido esencial. Puede recaer sobre la naturaleza del acto, o bien se trata de un error sobre
un bien de distinta especie o calidad a la que se quiso disponer, que haya existido una equivocación sobre la
cualidad sustancial del bien que haya sido determinante del acto, sobre los motivos personales relevantes que
hayan sido incorporados expresa o tácitamente o sobre la persona la persona a la cual se refiere el acto, si ella fue
determinante para su celebración.

El error que vicia el consentimiento testamentario tiene que haber sido esencial, grave, determinante del acto y
no excusable de acuerdo a las circunstancias del caso.

El dolo se configura cuando ha habido una aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier
artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Para viciar el consentimiento, el dolo
tiene que haber sido grave, determinante del acto, excusable y que provoque un daño y este último recaudo va
ínsito en el acto testamentario porque es indudable que el mismo existirá en tanto se pretenda hacer valer una
disposición testamentaria obtenida de esa forma.

Una manera peculiar de configurar el dolo en materia testamentaria se presenta con la captación de la voluntad
del testador. La captación de la voluntad del testador supone engaños sobre hechos o afectos que puedan inducir
al causante para que no exprese su voluntad real en el testamento. Sera necesario evaluar las circunstancias
personales del testador como su edad, salud física y mental, ya que sin llegar a la incapacidad para testar puede
resultar más fácil de influir.

También habrá que observar el comportamiento de quien resulta beneficiario del testamento para determinar si
ha recurrido a conductas reprochables o maniobras o alegaciones falaces, como la calumnia a determinados
miembros de la familia, o ha impedido el contacto de estos con el testador en los últimos momentos de su vida,
no permitiendo las visitas o los llamados telefónicos o interceptando cualquier contacto epistolar o de otra índole.

También será necesario distinguir si el dolo afecta todo el testamento o si solo se refiere a una disposición en
particular.

La violencia comprenderá a la que se manifieste mediante la fuerza irresistible o a través de amenazas de generar
el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar. Aquel que pretenda que un
testamento ha sido efectuado bajo violencia deberá acreditar que este vicio subsistió mientras el testador estuvo
en condiciones físicas o mentales como para haberlo revocado.

Art 2468 condición y cargos prohibidos: las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos
por la ley o contrarios a la moral, son nulos, pero no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos.

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Art. 2469 la acción de nulidad cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento o de alguna de
las clausulas a menos que, habiéndolo conocido, haya ratificado las disposiciones testamentarias o las haya
cumplido espontáneamente.

La acción de nulidad de un testamento o de alguna disposición testamentaria tiene que tramitar ante el mismo
juez que interviene en el proceso sucesorio.

La legitimación activa para interponer la acción de nulidad la tiene cualquier interesado. La legitimación pasiva
se establece respecto de los beneficiarios del testamento ya sea porque han sido instituidos herederos, herederos
de cuota, legatarios particulares o beneficiarios de un cargo, inclusive la acción puede dirigirse contra el albacea
cuando se cuestione el testamento en el que ha sido designado. La prueba deberá guardar relación con la causa
de nulidad invocada y podrán ser ofrecidos todos los medios procesales admisibles. La sentencia que hace lugar a
la nulidad, lo priva de efectos en forma total o bien, deja sin efecto la clausula cuya nulidad haya sido declarada.

En caso de que ya hubiera sido ejecutado en todo o en parte el testamento deberán restituirse los bienes
afectados por la declaración de nulidad a quien deba recibirlos como consecuencia de esa sentencia. En el caso de
tratarse de una causa de nulidad absoluta del testamento, la acción de nulidad es imprescriptible

En los casos de nulidad relativa, si se tratase de vicios del consentimiento la acción prescribe a los dos años, y en
los restantes se aplicara el plazo de prescripción genérico de cinco años.

Cuando se interpreta el testamento, lo que se busca es desentrañar la voluntad real del causante.

Art.2470. “Interpretación. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real
del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido
corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, en cuanto sean
compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos”

Art 2471 obligación de denunciar la existencia del testamento. Quien participa de la existencia de un testamento
o en cuyo poder se encuentra, está obligado a comunicarlo a las personas interesadas, una vez acaecida la muerte
del testador.

Formas de los testamentos

Art 2472 ley que rige la forma. La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento

El carácter formal del testamento alude a las distintas especies de testamento que son contempladas en el CCCN.
Se establece el testamento ológrafo y el testamento por acto público.

Las formalidades son los requisitos que se exigen para que las formas sean válidas. Dichos requisitos se
encuentran contemplados en el art. 2473 requisitos formales “El testamento puede otorgarse sólo en alguna de
las formas previstas en este Código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de testamento no
pueden extenderse a las de otra especie. La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo
testamento, sin que se pueda suplir por prueba alguna.”

La falta de incumplimiento de las formalidades de un testamento trae aparejada su nulidad porque se trata de un
acto solemne.

Art. 2474 sanción por inobservancia de las formas “La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el
testamento causa su nulidad total; pero, satisfechas las formas legales, la nulidad de una o de varias cláusulas no
perjudica las restantes partes del acto. El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el testamento.”

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La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. El testamento es un acto unilateral porque se
perfecciona con la sola voluntad del testador y como tal debe adecuarse a la ley que rige en ese momento. El
testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de su
otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al momento de
testar o por las formas legales argentinas.

Art.2475. Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades: -“El testador sólo puede
confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades reproduciéndolas en
otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes”. La exigencia de la norma es que se haga un
nuevo testamento que cumpla con las formalidades y que tenga un contenido similar al anterior, con lo que la
que valdrá será la última disposición que no presenta irregularidad alguna.

Firma: la firma es una solemnidad exigida para plasmar la voluntad del testador. El art 288 menciona que la firma
debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

Complementando esto se agrega el art. 2476 firma : “Cuando en los testamentos se requiera la firma, debe
escribírsela tal como el autor de ella acostumbra firmar los instrumentos públicos o privados. Los errores de
ortografía o la omisión de letras no vician necesariamente la firma, quedando su validez librada a la apreciación
judicial.”

Testamento ológrafo

Concepto y requisitos: El testamento ológrafo se encuentra definido en la primera parte del art.2477 “El
testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado,
fechado y firmado por la mano misma del testador.” De este concepto surgen las formalidades de testamento
ológrafo que son la escritura de la mano del testador, la fecha, y su firma, además por supuesto de las
disposiciones de bienes en cuanto a su contenido.

 Escrito

 Fechado

 Firmado

 De la mano misma del testador

Discontinuidad:

 No es obligatorio hacer el testamento de una sola vez

 Consignar disposiciones en fechas diferentes

 Fechándolas y firmándolas por separado

 Fecha y firma al día de su finalización

Ventajas: es la forma más sencilla de testar porque se puede efectuar en cualquier momento y sin más
intervención que la del testador. Además, no tiene ningún costo. El testador puede meditarlo todos los días,
leerlo, estudiarlo y rehacerlo cuando quiera y sin que nadie sepa si ha testado o no.

Inconvenientes: fácil destrucción por quien no resulta ser beneficiario o la posibilidad de la captación de la
voluntad al no intervenir profesionales ni terceros extraños que puedan constatar la libre disponibilidad del

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testador. Posibilidad de redacción deficiente por la no intervención de profesionales lo que puede llevar a que se
dicten clausulas nulas o de difícil interpretación.

No puede haber confusión entre el testamento y otros escritos o anotaciones que pueda haber hecho el testador.
Puede suceder que en una carta que haya sido escrita, fechada y firmada por el testador se haga referencia a la
intención de disponer de sus bienes. En tal supuesto habrá que determinar si se trata de una simple
comunicación, o si se ha hecho una efectiva determinación de la voluntad, pues en ese supuesto no hay razón
valedera para negarle eficacia a ese documento.

Escritura: que sea íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado. Cualquier tipo
de letra, en cualquier material elegido por el testador. Si estuviese redactado en varias hojas, cada una de ellas
deberá estar firmada a menos que exista una unión entre ellas que permita entender que se trata de una unidad y
existe continuidad material e intelectual.

Cuando lo escrito por un tercero no fue insertado a la voluntad del testador, se anula solo la parte añadida por el
tercero. Solo se anula el testamento cuando se pueda demostrar que los agregados por el tercero obedecen a una
decisión del testador.

Fecha: constituye un requisito común a todas las formas de testar. Es importante porque sobre su base se
determina la capacidad del testador

Firma: debe estar después de las disposiciones. En principio el testamento ológrafo culmina con la firma del
testador, salvo, como se expreso, cuando la fecha aparezca con posterioridad y corresponda a la mano del
testador.

Protocolización del testamento ológrafo: como es un documento que puede destruirse en todo o en parte, o
perderse, debe ser protocolizado para evitar estos inconvenientes y además para conferirle autenticidad
mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos solemnes

Art 2478 Discontinuidad no es indispensable redactar el testamento ológrafo de una sola vez, ni en la misma
fecha. el testador puede consignar sus disposiciones en épocas diferentes, sea fechándolas y firmándolas por
separados o poniendo a todas ellas la fecha y la firma el día en que termine el testamento.

Testamento por acto publico

 Escritura pública

 Escribano autorizante

 Testigos

El testamento por acto público es el que se otorga ante un escribano público y con la presencia de dos testigos
hábiles. Así resulta de la primera parte del art.2479 requisitos “el testamento por acto público se otorga
mediante escritura pública, ante el escribano autorizante y dos testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se
deben consignar en la escritura”. Se trata de un instrumento público y hace plena fe en cuanto a que se ha
realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial publico enuncia como cumplidos por él o ante él
hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal.

Ventajas: se asegura la conservación del testamento, ya que es prácticamente imposible la destrucción de los
protocolos notariales o su perdida. El escribano podrá sugerir precisiones técnicas que aclaren su contenido y
eviten dificultades interpretativas o eventualmente su nulidad. Mayor posibilidad de que sea ubicado por los
beneficiarios.

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Inconvenientes: las disposiciones contenidas en el testamento quedan expuestas al conocimiento de terceros.
Debido a la intervención del escribano se torna oneroso.

Modo de ordenar las disposiciones: art.2479: “…El testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas o
sólo darle por escrito o verbalmente las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma
ordinaria. En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la escritura
pública….”

Enunciaciones que debe contener: debe consignarse el lugar y fecha de su otorgamiento. El lugar fija la
competencia territorial del escribano y además determina la ley aplicable en cuanto a las formas de testar. Debe
consignar fecha, nombre, apellido, dni, domicilio real, fecha de nacimiento y estado de familia del otorgante del
testador y si está casado, el nombre del cónyuge y si se trata de primeras o posteriores nupcias. Se tiene que
agregar la naturaleza del acto que se realiza y en el caso concreto, será la mención del testamento por acto
público y desarrollar las disposiciones tanto referidas a los bienes como a cuestiones extrapatrimoniales que
pueda realizar el testador. Además se deben individualizar los testigos de la misma manera que se hace con el
otorgante del testamento.

Desarrollo del acto: una vez redactada la escritura con las constancias mencionadas precedentemente es preciso
proceder a la lectura del testamento con la presencia de los testigos durante todo el acto. Art.2479 “Concluida la
redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el testador. Los testigos deben asistir
desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que debe hacer constar el escribano.”

Firma a ruego: habitualmente el testador firmara la escritura por sí mismo. Sin embargo pueden presentarse
situaciones en las que otra persona tiene que firmar el testamento a su nombre. Art. 2480 firma a ruego: “Si el
testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo por él otra persona o alguno de los testigos. En este
caso los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es
válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el
testador.”

Testigos: la necesidad de los testigos se justifica porque aseveran la regularidad del acto y que el testado ha
expresado libremente su voluntad.

Art.2481 testigos: “ Pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el acto.
No pueden serlo, además de los enunciados en el artículo 295, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge ni
el conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el testamento, ni los beneficiarios
de alguna de sus disposiciones. El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es válido
si, excluido éste, no quedan otros en número suficiente.

Inhabilidad para suceder por testamento

El art 2482: Personas que no pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las
cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su
última enfermedad

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Art. 2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento
son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir
prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de
suceder. El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio. Los inhábiles para suceder por testamento que
se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son considerados de mala fe.

Institución y sustitución de herederos y legatarios

Habrá institución de heredero cuando el causante llama en su testamento a una o más personas para recibir la
herencia sin asignación de partes. La característica principal del heredero es que al no tener una cuota designada
que limita su llamamiento, tiene vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testador no haya dado su
destino diferente. Según el art. 2484 principio general “la institución de herederos y legatarios solo puede ser
hecha en el testamento…”. Otro requisito es que debe estar individualizada la persona llamada por el testador en
esa condición. El mismo artículo dispone “…y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida”.

ARTÍCULO 2485 Instituciones especiales;

a) Instituciones de heredero a favor de parientes: “se entiende hecha a los de grado más próximo, según el orden
de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la fecha del testamento hay un
solo pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo tiempo los del grado siguiente.”

b) Institución a favor de simples asociaciones: “se entiende hecha a favor de las autoridades superiores
respectivas del lugar del último domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el
causante.”

c) Institución a los pobres: “se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del testador o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, con cargo de aplicar los bienes a fines de asistencia social.”

d) Institución al alma del testador o de otras personas: se entiende hecha a la autoridad superior de la religión a la
cual pertenece el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social.”.

Art 2486 herederos universales: los herederos instituidos sin asignación de partes suceden al causante por partes
iguales y tienen vocacion a todos los bienes de la herencia a los que el testador no haya dado un destino
diferente.

Si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otro u otro sin ella, a estos
corresponde el remanente de bienes después de haber sido satisfechas las porciones atribuidas por el testador. Si
estas absorben toda la herencia, se reducen proporcionalmente, de manera que cada heredero sin parte
designada reciba tanto como el heredero instituido en la fracción menor.

Art. 2487 casos de institución de herederos universales: ha reseñado diversos supuestos en los que a pesar de no
haber sido explicitado por el testador, la naturaleza del llamamiento es considerada como institución del
heredero:

a) la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad;

b) el legado de lo que reste después de cumplidos los demás legados;

c) los legados que absorben la totalidad de los bienes, si el testador confiere a los legatarios el derecho de
acrecer.

152
Derechos de heredero instituido: la investidura en la calidad de heredero la tienen de pleno derecho los
descendientes, ascendientes y el cónyuge, pero los restantes parientes colaterales hasta el cuarto grado y los
herederos testamentarios deben obtenerla en forma judicial.

Los descendientes, ascendientes y el cónyuge se encuentran protegidos por la legítima, mientras que el resto de
los parientes y los instituidos en el testamento no gozan de ese resguardo legal.

La colación solo es debida entre cónyuge y descendientes, y los herederos instituidos no podrán alegar la
existencia de donaciones que deban ser colacionadas.

En la sucesión intestada funciona el derecho de representación entre los descendientes y entre los descendientes
de los hermanos, mientras que en principio no hay derecho de representación en la sucesión testamentaria.
Según el art 2486, en el caso de haber instituido a varias personas, recibirán partes iguales. Si se han instituido
herederos de cuota y otros sin asignación de partes, estos recibirán lo que quede después de haber entregado las
porciones a los herederos de cuota. Cuando el testador ha asignado cuotas que absorben la totalidad de la
herencia y al mismo tiempo ha instituido herederos sin atribución de partes, las cuotas asignadas deberán
reducirse de tal manera que cada heredero sin parte reciba lo mismo que el heredero que tenga la cuota menor.

Art.2488 Heredero de cuota: “Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos
los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado para el
supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás disposiciones testamentarias.

Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen proporcionalmente


hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente de los bienes corresponde
a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos instituidos en proporción a sus cuotas.”

El heredero de cuota tiene en principio, limitado su derecho a la porción asignada por el testador, sin posibilidad
de acrecer. Sin embargo hay dos supuestos en los que el heredero de cuota tiene posibilidad de acrecer: Uno,
cuando de las disposiciones testamentarias pueda inferirse que esa ha sido la intención del testador para el caso
en que no pueda cumplirse alguna de las restantes disposiciones. En esa situación, el heredero de cuota puede
acrecer. El otro tiene lugar cuando el testador, luego de haber instituido herederos de cuota, no cubre con otras
disposiciones el resto de los bienes y la última parte del articulo considera que son llamados a este remanente los
herederos legítimos y si faltan, los herederos de cuota acrecen en proporción a su parte.

El heredero de cuota tiene todos los derechos y acciones que le correspondían al causante de manera indivisa,
continúan la posesión que este tenía y responde por las deudas con los bienes que este recibe o con su valor si
han sido enajenados.

El heredero de cuota puede ser declarado indigno, ceder su cuota, pedir la adopción de medidas necesarias para
la conservación de los bienes indivisos, designar administradores de la herencia y puede ser nombrado para ese
cargo, y se encuentra facultado para requerir la partición.

Art. 2489 Efectos del acrecimiento: “Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones y
cargas que pesaban sobre la parte acrecida, excepto que sean de carácter personal. El derecho de acrecer se
transmite a los herederos.”

El derecho de acrecer es el derecho que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difundo a un heredero
de cuota o a un legatario, de aprovechar la parte de su coheredero o colegatario, cuando el derecho de éste se
frustra o caduca. Este derecho es gozado solo por los herederos de cuota o legatarios, quienes tienen en el primer
caso, limitado su derecho a la cuota asignada por el testador, y en el segundo caso, al objeto del legado.

153
Aplicación y requisitos: su ámbito de aplicación será exclusivamente la sucesión testamentaria. Para que pueda
existir dicho derecho es necesario que el testador haya llamado a varias personas a una misma cuota o a un
mismo bien. Art.2489: “Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota, o atribuye un bien
conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al
heredero o legatario cuyo derecho se frustra o caduca…”

El derecho de acrecer requiere que exista una única disposición a favor de dos o más personas, ya sea para que
reciban conjuntamente una cuota de la herencia o un bien en particular. A su vez, se dará cuando uno de los
coherederos de cuota o colegatarios no quiera o no pueda recibir lo asignado por el testador o su derecho a
caducado. Para que pueda tener lugar el derecho de acrecer el causante lo tiene que haber previsto en forma
expresa el destino de la parte de la herencia o del bien legado para el caso de frustrarse el derecho del
beneficiario, pues de lo contrario habrá que atenerse a la solución impuesta por el testador.

Art 2490: Legado de usufructo: “La muerte del colegatario de usufructo, posterior a la del testador, no produce
el acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición en contrario del testamento.”

Art 2491 sustitución: la facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho de imponer un sucesor
a los instituidos. La disposición que viola esta prohibición no afecta la validez de la institución, y tiene eficacia si
puede valer en alguno de los dos casos del párrafo siguiente.

El testador puede subrogarse al instituido para el supuesto de que este no quiera o no pueda aceptar. La herencia
o el legado. La sustitución establecida para que uno de esos casos vale para el otro.

El heredero o legatario sustituido queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al sustituido si no
aparece claramente que el testador quiso limitarla al llamado en primer termino.

Hay sustitución de herederos o legatarios cuando el causante en el testamento nombra a otro heredero o
legatario para el caso que el designado en primer lugar no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado.

Sustitución prohibida: (art. 2491) La norma comienza con la prohibición de la llamada sustitución fideicomisaria
que implica que el heredero o legatario instituido en primer lugar debe mantener los bienes sin facultad de
disponer de ellos hasta su muerte y cuando eso ocurre dichos bienes no pasan a sus herederos legítimos ni a los
que el instituido podría haber designado en su testamento sino al heredero o legatario sustituto nombrado en el
testamento original.

En este supuesto, queda vigente la institución hecha en primer término y carece de eficacia jurídica la efectuada
en segundo lugar, y solo subsistirá la sustitución efectuada si puede asimilarse a la que es permitida por la ley. La
institución de heredero o legatario sujeta a condición resolutoria es válida y lo mismo puede decirse cuando se la
somete a condición suspensiva. Vale una sustitución fideicomisaria cuando el instituido en primer lugar fallece
antes que el causante, por lo que a la muerte de este ya no se presentara la sustitución prohibida y valdrá solo la
institución hecha en segundo término.

Sustitución permitida: será válida la sustitución cuando el instituido en primer lugar no quiera o no pueda aceptar
la herencia o el legado.

El heredero o legatario sustituto luego de realizada la sustitución, recibirá la herencia o el bien legado que se le
hubiera atribuido al instituido en primer lugar, pero tendrá las mismas cargas y condiciones que el testador le
hubiera impuesto a este.

154
Art. 2492 sustitución de residuo: “No es válida la disposición del testador por la que llame a un tercero a recibir lo
que reste de su herencia al morir el heredero o legatario instituido. La nulidad de esta disposición no perjudica los
derechos de los instituidos.”

Fideicomiso testamentario: partes: Fiduciante: tiene la propiedad y transmite los bienes. Fiduciario: administra
los bienes. Beneficiario: percibe los frutos Fideicomisario: recibe la propiedad de los bienes vencido el plazo o
condición. Es evidente que en el fideicomiso existe una especie de sustitución, porque el beneficiario recibe la
renta de los bienes durante un tiempo y cumplido el plazo o la condición pasaran al fideicomisario. Es una
sustitución pero con características peculiares porque el beneficiario no es propietario de los bienes, ya que estos
se encuentran en cabeza del fiduciario. La posibilidad de disponer un fideicomiso testamentario no solo surge del
art.16 sino también del art 2493.

Art.2493 fideicomiso testamentario “El testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una
parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario, conforme a los
recaudos establecidos en la Sección 8º, Capítulo 30, Título IV del Libro Tercero. La constitución del fideicomiso no
debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo 2448.” salvo que se trate
de una mejora hecha a favor de una persona con discapacidad. El art 1700 a su vez dispone “es nulo el
fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario este obligado a mantener o administrar el patrimonio
fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura”. No
podrá haber una sustitución del fiduciario como consecuencia de su muerte.

Legados

Concepto: es toda disposición testamentaria de uno o más objetos singulares o universalidades de cosas, sea que
existan en la herencia o deba adquirirlas al sucesor universal para transferirlas al beneficiario.

El legado es un acto a título gratuito que realiza el causante a favor del legatario. Otra particularidad es que el
legatario particular, en principio limita su derecho a recibir el bien legado a menos que el propio testador haya
establecido la posibilidad de acrecer.

El objeto legado debe tener un contenido patrimonial e implica una transmisión de derechos a favor del legatario.
El legatario nunca responde con su patrimonio personal por las deudas del causante sino que su responsabilidad
queda limitada al objeto legado, de tal manera que si hay deudas primero deben ser solventadas con los bienes
hereditarios y si no alcanzan, el legado no se cumple.

Art.2494.-Normas aplicables. El heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador conforme a
lo dispuesto en este Código sobre las obligaciones en general, excepto disposición expresa en contrario de este
Capítulo.

El legatario puede ser considerado como un acreedor que tiene derecho a exigir del heredero quien tendrá la
condición de deudor, el cumplimiento de lo dispuesto por el testador en la medida de que no tenga un objeto
ilícito. En caso de incumplimiento voluntario, el legatario tiene acción para exigir la entrega del objeto legado en
forma judicial.

Principio de indelegabilidad de los legados: el legado no puede quedar sujeto al arbitrio del heredero. Este
principio se aplica a todas las cuestiones vinculadas con el legado. Se refiere tanto a la designación de la persona
que va a recibir el legado como al importe del legado, y al tiempo para cumplir con esa disposición. Estos aspectos
deben resultar expresamente de la disposición testamentaria correspondiente y emanar de la voluntad del
testador.

155
Art 2495 legado sujeto al arbitrio de un tercero o del heredero: el legado no puede dejarse al arbitrio de un
tercero o heredero.

Art.2496 adquisición de legados. Modalidades.-“El derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del
testador o, en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto. El legado con cargo se rige por las
disposiciones relativas a las donaciones sujetas a esa modalidad.”

-Legado de cosa cierta: desde la muerte del causante

-Legado de cosa indeterminada o fungible: nace un crédito para exigir el cumplimiento.

-Legado de liberación: la finalidad es liberar al deudor de su obligación y los efectos se producen con la muerte
del causante

Art. 2497 bienes que pueden ser legados: pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aun los
que no existen todavía pero que existirán después. El legatario de bienes determinados es propietario de ellos
desde la muerte del causante y puede ejercer todas las acciones de que aquel era titular.

Art 2498 legado de cosa cierta y determinada: el legatario de cosa cierta y determinada puede reivindicarla, con
citación del heredero. debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al albacea, aunque la tenga en su
poder por cualquier titulo.

Legado de cosa cierta: -Tiene por objeto un bien material cierto y determinado que debe pertenecer al testador e
individualizarlo en su testamento. -Se adquiere la propiedad del legado en el mismo momento de la muerte del
causante, conjuntamente con los frutos y productos.

-Desde la muerte del causante el legatario puede ejercer todas las acciones de que era titular el causante (art.
2498). -Debe peticionar su entrega. -Debe entregarse el bien de acuerdo al estado en que se encuentre
conjuntamente con sus accesorios (art. 2499). Los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión.

Art 2499 entrega del legado: el heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se encuentre a la
muerte del testador, con todos sus accesorios.

Art 2500 legado de cosa agravada: el heredero no esta obligado a liberar la cosa legada de las cargas que soporta.
El legatario responde por las obligaciones a cuya satisfacción esta afectada la cosa legada, hasta la concurrencia
del valor de esta.

Legado de cosa gravada: -Quedan incluidos todos los supuestos por los que se puede disminuir el valor del bien
legado: a) afectación al pago de una deuda; b) restricción al dominio; c) dominio desmembrado. -Las cargas que
soporta la cosa legada pesan sobre el legatario (art. 2500). -Es indiferente el tiempo en que el causante haya
constituido el gravamen o la restricción al dominio.

Art 2501 legado de inmueble: comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido
realizadas. Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fundo
legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente.

Legado de un inmueble: -Debe entregarse el bien en el estado en que se encuentre. -Comprende las mejoras
existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas. -Excepción: Los terrenos adquiridos por el
testador después de testar, que constituyen una ampliación del fundo legado, se deben al legatario siempre que
no sean susceptibles de explotación independiente.

156
Art 2502 legado de genero: el legado cuyo objeto esta determinado genéricamente es valido aunque no exista
cosa alguna de ese genero en el patrimonio del testador.

Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, estos pueden optar respectivamente, por
la cosa de peor o mejor calidad. Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el
legado.

Legado de género: -Hay algo de indeterminación respecto a lo que debe ser entregado al legatario. -El legado
cuyo objeto está determinado genéricamente es válido aunque no exista cosa alguna de ese género en el
patrimonio del testador. -¿Quién elige? Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario,
éstos pueden optar, respectivamente, por la cosa de peor o de mejor calidad. Si hay una sola cosa en el
patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el legado. (art. 2502).

Art 2503 eviccion en el legado de cosa fungible y en el legado alternativo: si ocurre la evicción en la cosa fungible
entregada al legatario, este puede reclamar la entrega de otra de la misma especie y calidad. Si el legado es
alternativo, producida la evicción del bien entregado al legatario, este puede pedir alguno de los otros
comprendidos en la alternativa.

Legado de objeto alternativo: -Hay más de un objeto para escoger que determine el legado.

-Aplicación de las normas de las obligaciones alternativas: a falta de disposición elige el deudor (art. 780).
-Producida la evicción del bien entregado al legatario, éste puede pedir alguno de los otros comprendidos en la
alternativa (art. 2503).

Art 2504 legado con determinación del lugar: el legado que debe encontrarse en determinado lugar se cumple
entregando la cantidad allí existente a la muerte del testador, aunque sea menor que la designada. Si es mayor,
entregando la cantidad designada. Si no se encuentra cosa alguna, nada se debe.

Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación aludido en el
testamento, el legado comprenden las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la
indicada por este.

Art.2505:.-Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la liberación de una deuda


comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses desde
entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su
poder. La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la
fecha del testamento.

Procedimiento de pago: El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia
de cada crédito establecido en la ley de concursos. Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites
de la porción disponible, en el siguiente orden: a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento; b) los de
cosa cierta y determinada; los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata.

Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios tienen derecho al cobro de sus
créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los acreedores de los herederos (art.
2316). Los acreedores del causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la
entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados (art. 2359).

Art 2506 legado al acreedor: (Ocurre cuando el testador, en su testamento, se declara deudor de una persona) lo
que el testador legue a su acreedor no se imputa al pago de la deuda, excepto disposición expreso en contraria.

157
El reconocimiento de una deuda hecho en el testamento se considera un legado, excepto prueba en contraria.

Si el testador manda pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si manda pagar
mas de lo que se debe, el exceso no se considera legado.

Art 2507 legado de cosa ajena: no es válido pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador.

Legado de cosa ajena: -El legado de cosa ajena no es válido (art. 2507).

-Excepciones: a) Cuando después de la disposición testamentaria el testador adquiere la cosa. b) Cuando el


testador impone al heredero la obligación de adquirir la cosa para transmitirla al legatario o a pagar a éste su
justo precio si no puede obtenerla en condiciones equitativas. En este caso: -Si la cosa legada ha sido adquirida
por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su precio equitativo. -Si la adquisición es gratuita el
legado queda sin efecto

Art 2508 legado de un bien en condominio: el legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas
transmiten los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte.

Legado de un bien en condominio: (art. 2508) -Se trata del supuesto en que lega un bien cuya propiedad es
común a varias personas: -Se transmiten al legatario los derechos que correspondían al testador al tiempo de su
muerte. -El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien
resulta adjudicado al testador antes de su muerte; en caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor
que tenía el bien al momento de la muerte del testador. Se aplican las mismas reglas al legado de gananciales.

Art. 2509 Legado de alimentos: -Comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, el
sustento, vestido, vivienda y asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la
capacidad. -Si alcanzada la mayoría de edad por el legatario persiste su falta de aptitud para procurarse los
alimentos, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo. -El legado de alimentos a una persona
capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la medida dispuesta por el testador.

Art 2510 Legado de prestaciones periódicas: (cuando el testador indica que se le pague al legatario una suma de
dinero en determinados períodos). Cuando el legado es de cumplimiento periódico, se entiende que existen
tantos legados cuantas prestaciones se deban cumplir. A partir de la muerte del testador se debe cada cuota
íntegramente, con tal de que haya comenzado a transcurrir el período correspondiente, aun si el legatario fallece
durante su transcurso.

Revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias

Habrá revocación de testamento cuando el testador cambia la voluntad expresada en él y la exterioriza por un
medio idóneo previsto en la ley para producir ese efecto.

Art.2511.-“Revocabilidad. El testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos


derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. La facultad de revocar el testamento o modificar sus
disposiciones es irrenunciable e irrestringible.”

La única excepción que se reconoce al efecto post mortem tiene lugar cuando en el testamento se ha efectuado el
reconocimiento de un hijo extramatrimonial y la razón de ser de esa característica es que el reconocimiento
puede instrumentarse mediante cualquier documento público o privado con lo cual, el testamento tendrá esa
consecuencia inmediata sin tener que esperar a la muerte del causante.

158
La revocación puede ser total: cuando queda sin efecto en forma íntegra todo el testamento, y parcial cuando se
plasma el cambio de voluntad respecto de algunas de las disposiciones testamentarias. El testador debe tener la
capacidad para revocarlo de acuerdo al derecho vigente en el momento en que aquel se realiza.

Art 2512 revocación expresa. Debe ajustarse a las formalidades propias del testamento. Cuando un nuevo acto
revestido de las formas testamentarias dispone que revoca un testamento anterior. Sera tácita o presunta cuando
la ley le confiere ese efecto a determinados actos o hechos del testador.

Art. 2513- Testamento posterior: “El testamento posterior revoca al anterior si no contiene su confirmación
expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantener las del
primero en todo o en parte.”

Art.2514 Revocación por matrimonio: “El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento
anteriormente otorgado, excepto que en éste se instituya heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte
la voluntad de mantenerlas después del matrimonio.”

Art.2515 Cancelación o destrucción del testamento ológrafo:

-Caso de ejemplar único: “El testamento ológrafo es revocado por su cancelación o destrucción hecha por el
testador o por orden suya...”

-Caso en que exista más de un ejemplar: “Cuando existen varios ejemplares del testamento, éste queda revocado
por la cancelación o destrucción de todos los originales, y también cuando ha quedado algún ejemplar sin ser
cancelado o destruido por error, dolo o violencia sufridos por el testador….”

-Presunción de la autoría: “Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en casa del
testador, se presume que la destrucción o cancelación es obra suya, mientras no se pruebe lo contrario.”

-Alteraciones por accidente o por hechos de terceros: “Las alteraciones casuales o provenientes de un extraño no
afectan la eficacia del testamento con tal de que pueda identificarse la voluntad del testador por el testamento
mismo.”

-Destrucción por caso fortuito: “No se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un
testamento destruido antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a caso fortuito.”

El testador puede en cualquier momento antes de su muerte revocar un legado manifestando esa voluntad en
forma expresa en otro testamento (expresa). Pero también esa intención de revocar el legado puede surgir en
forma implícita de determinados actos del propio testador o bien imponérsele al legatario como consecuencia de
su conducta (tácita).

art.2516 Revocación por transmisión de la cosa legada: “la transmisión de la cosa legada revoca el legado,
aunque el acto no sea válido por defecto de forma o la cosa vuelva al dominio del testador…” La decisión de
transmitir a otra persona el bien que se ha legado en un testamento anterior pone de manifiesto que ya no se
mantiene la voluntad de beneficiar al legatario.

El mismo efecto produce la promesa bilateral de compraventa, aunque el acto sea simulado. La subasta dispuesta
judicialmente y la expropiación implican revocación del legado, excepto que la cosa vuelva a ser propiedad del
testador. La transformación de la cosa debida al hecho del testador importa revocación del legado. La
constitución de gravámenes sobre la cosa legada no revoca el legado.

159
Actos de los que resulta: los actos de transmisión del bien a título gratuito revocan el legado porque demuestran
que el causante ha modificado su voluntad y la liberalidad que surgía del legado la ha realizado en vida a favor de
otra persona.

Esta voluntad de revocación tendrá lugar aunque la donación no se perfeccione por falta de aceptación del
donatario o porque este es incapaz de recibir la donación. Si se hace la donación al propio legatario se está
reafirmando la intención de beneficiarlo por lo que el legado mantendrá su plena vigencia. Quedan revocados los
legados cuando el testador ha transmitido el bien legado a titulo oneroso y el legatario no podrá reclamar ni el
precio ni el saldo del precio que podría encontrarse impago al momento del fallecimiento. La transformación de la
cosa legada también provoca la revocación cuando ha sido llevada a cabo por el testador

Revocación parcial: la doctrina entiende que la porción transmitida queda revocada, pero subsiste el legado
sobre la parte de la cosa que permanece en poder del testador. Cuando se transmite un bien principal y
mantenga el testador los accesorios será una cuestión de interpretación determinar en cada caso si puede
presumirse la intención de revocar totalmente el legado o este subsiste sobre los accesorios.

Art.2517 Transformación de la cosa legada: -Responsabilidad de los herederos. Si la cosa legada se pierde o
deteriora por el hecho o culpa de uno de los herederos, sólo responde del legado el heredero por cuya culpa o
hecho se ha perdido o deteriorado.

Art.2518.- Caducidad de la institución por premoriencia. La institución de heredero o legatario caduca cuando el
instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición
de la herencia o el legado.

Art.2519 Caducidad del legado por perecimiento y transformación de la cosa El legado de cosa cierta y
determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa, antes de la apertura de la sucesión o
del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido. También cuando perece por caso fortuito,
después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Si la cosa legada perece parcialmente,
el legado subsiste por la parte que se conserva. El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena
a la voluntad del testador, anterior a la muerte de éste o al cumplimiento de la condición suspensiva.

Art 2520 revocación del legado por causas imputables al legatario: Los legados pueden ser revocados, a instancia
de los interesados:

a) por ingratitud del legatario que, después de haber entrado en el goce de los bienes legados, injuria gravemente
la memoria del causante;

b) por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador si son la causa final de la disposición. En este caso,
los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos.

Art.2521 Renuncia al legado: “ El legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. Cualquier
interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo apercibimiento de
tenerlo por renunciante.” Caduca el derecho a renunciar al legado cuando el legatario lo ha aceptado. La renuncia
al legado puede efectuarse desde la apertura de la sucesión en todo tiempo, y una vez realizada podrá ser
retractada mediante una manifestación de voluntad expresa en sentido contrario. Si se hubiera realizado la
partición incluyendo en ella el bien legado, queda consolidado el derecho del heredero adjudicatario sobre ese
bien. No hay un tiempo estipulado dentro del cual el legatario tiene que manifestarse acerca del legado. Es por
ello que cualquier interesado podrá requerir la fijación de un plazo para que el legatario se pronuncie. En caso de
guardar silencio luego de vencido el plazo, se lo tendrá por renunciante al legado. El legado es indivisible y no
puede repudiarse una parte del legado y aceptarse otra.

160
Art 2522 renuncia parcial. Legado plural: la renuncia de un legado no puede ser parcial. Si se han hecho dos o
más legados a una misma persona, uno de los cuales es con cargo, no puede renunciar a este y aceptar los
legados libres.

Albaceas

ARTICULO 2523.-Atribuciones. Las atribuciones del albacea designado en el testamento son las conferidas por el
testador y, en defecto de ello, las que según las circunstancias son necesarias para lograr el cumplimiento de su
voluntad. El testador no puede dispensar al albacea de los deberes de inventariar los bienes y de rendir cuentas.
Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por cada uno de ellos en el orden en que están
nombrados, excepto que el testador disponga el desempeño de todos conjuntamente. En tal caso, las decisiones
deben ser tomadas por mayoría de albaceas y, faltando ésta, por el juez.

ARTICULO 2524.-Forma de la designación. Capacidad. El nombramiento del albacea debe ajustarse a las formas
testamentarias, aunque no se realice en el testamento cuya ejecución se encomienda.

Pueden ser albaceas las personas humanas plenamente capaces al momento en que deben desempeñar el cargo,
las personas jurídicas, y los organismos de la administración pública centralizada o descentralizada.

Cuando se nombra a un funcionario público, la designación se estima ligada a la función, cualquiera que sea la
persona que la sirve.

ARTICULO 2525.-Delegación. El albacea no puede delegar el encargo recibido, el que no se transmite a sus
herederos. No está obligado a obrar personalmente; le es permitido hacerlo por mandatarios que actúen a su
costa y por su cuenta y riesgo, aun cuando el testador haya designado albacea subsidiario.

Si el albacea actúa con patrocinio letrado, los honorarios del abogado patrocinante sólo deben ser sufragados por
la sucesión si sus trabajos resultan necesarios o razonablemente convenientes para el cumplimiento del
albaceazgo.

ARTICULO 2526.-Deberes y facultades del albacea. El albacea debe poner en seguridad el caudal hereditario y


practicar el inventario de los  bienes con citación de los interesados.

Debe pagar los legados con conocimiento de los herederos y reservar los bienes de la herencia suficientes para
proveer a las disposiciones del testador dándoles oportunamente el destino adecuado. Debe demandar a los
herederos y legatarios por el cumplimiento de los cargos que el testador les haya impuesto.

La oposición de los herederos o de alguno de ellos al pago de los legados, suspende su ejecución hasta
la resolución de la controversia entre los herederos y los legatarios afectados.

El albacea está obligado a rendir cuentas de su gestión a los herederos.

ARTICULO 2527.-Responsabilidad. El albacea responde por los daños que el incumplimiento de sus deberes cause
a herederos y legatarios.

ARTICULO 2528.-Facultades de herederos y legatarios. Los herederos y los legatarios conservan las facultades
cuyo desempeño no es atribuido por la ley o por el testador al albacea. Los herederos pueden solicitar la
destitución del albacea por incapacidad sobreviniente, negligencia, insolvencia o mala conducta en el desempeño
de la función, y en cualquier tiempo poner término a su cometido pagando las deudas y legados, o depositando
los fondos necesarios a tal fin, o acordando al respecto con todos los interesados.

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Los herederos y legatarios pueden solicitar las garantías necesarias en caso de justo temor por la seguridad de
los bienes que están en poder del albacea.

ARTICULO 2529.-Supuesto de inexistencia de herederos. Cuando no hay herederos o cuando los legados
insumen la totalidad del haber sucesorio y no hay derecho a acrecer entre los legatarios, el albacea es el
representante de la sucesión, debiendo hacer inventario judicial de los bienes recibidos e intervenir en todos los
juicios en que la sucesión es parte. Le compete la administración de los bienes sucesorios conforme a lo
establecido para el curador de la herencia vacante. Está facultado para proceder, con intervención del juez, a la
transmisión de los bienes que sea indispensable para cumplir la voluntad del causante.

Siempre que se cuestione la validez del testamento o el alcance de sus disposiciones, el albacea es parte en el
juicio aun cuando haya herederos instituidos.

ARTICULO 2530.-Remuneración. Gastos. El albacea debe percibir la remuneración fijada en el testamento o, en


su defecto, la que el juez le asigna, conforme a la importancia de los  bienes legados y a la naturaleza y eficacia de
los trabajos realizados.

Si el albacea es un legatario, se entiende que el desempeño de la función constituye un cargo del legado, sin que
corresponda otra remuneración excepto que deba entenderse, según las circunstancias, que era otra la voluntad
del testador.

Deben reembolsarse al albacea los gastos en que incurra para llenar su cometido y pagársele por separado los
honorarios o la remuneración que le corresponden por trabajos de utilidad para la sucesión que haya efectuado
en ejercicio de una profesión.

ARTICULO 2531.-Conclusión. El albaceazgo concluye por la ejecución completa del testamento, por el
vencimiento del plazo fijado por el testador y por la muerte, incapacidad sobreviniente, renuncia o destitución del
albacea.
Cuando por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo vacante, lo provee
el juez con audiencia de los herederos y legatarios.

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