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Conceptos Clave del Derecho Romano

Este documento presenta 11 preguntas y respuestas sobre conceptos fundamentales del Derecho Romano. Brevemente resume lo siguiente: 1) Define el Derecho y su naturaleza normativa; 2) Explica que el Derecho Romano son las normas jurídicas que regían a la sociedad romana desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano; 3) Detalla la importancia del estudio del Derecho Romano como fundamento de legislaciones modernas.
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Conceptos Clave del Derecho Romano

Este documento presenta 11 preguntas y respuestas sobre conceptos fundamentales del Derecho Romano. Brevemente resume lo siguiente: 1) Define el Derecho y su naturaleza normativa; 2) Explica que el Derecho Romano son las normas jurídicas que regían a la sociedad romana desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano; 3) Detalla la importancia del estudio del Derecho Romano como fundamento de legislaciones modernas.
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SUSTENTANTE: 2017-0113 RICARDO DE JESUS TAVERAS

FACILITADOR: ROMMEL SANTOS DIAZ

MATERIA: DERECHO ROMANO

Martes 14 de Noviembre 2017, Santo Domingo D.N.


1. ¿Qué es el Derecho?
Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter general que se dictan para
dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se
origine; estas normas son impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede
acarrear una sanción.

El derecho es normativo, ya que está constituido por normas obligatorias de conducta


ciudadana.

2. ¿Qué es el Derecho Romano?


El Derecho romano según los libros de historia y de derecho tiene varios significados, pero
el más común es para describir al grupo de principios de derecho que han dirigido la
sociedad romana en las diferentes épocas o etapas de su existencia, desde sus comienzos
hasta la desaparición física del emperador Justiniano. Es decir son aquellas normas
jurídicas que regían al pueblo de roma desde su fundación hasta la caída de su imperio,
hablamos de entre el año 753 a.C. a mediados del siglo VI d.C. normas que fueron
transmitidas y difundidas de generación en generación a través de las tradiciones, varias
de las cuales fueron seleccionadas en leyes y obras históricas. El Derecho romano
evolucionó del derecho consuetudinario a través de las costumbres y usos de la sociedad
al correr de sus épocas.

3. ¿Qué es el Derecho Subjetivo?


El Derecho Subjetivo es una condición humana aportada por el derecho en el que se les
otorga a las personas a decidir, a objetar en cuestión de sus necesidades. A pesar de que
el Derecho Subjetivo se encuentra bajo la sombra del Derecho objetivo, este representa
todo un antónimo por sus características. La subjetividad del ser humano es adaptable al
momento, a la situación o al sitio en el que se encuentre, las facultades que posea este
individuo en cuestión el podrá aplicarlas conforme se presente una situación. Está claro
que el Derecho Subjetivo mantiene distancia y respeto por la objetividad del derecho,
cuyas leyes y formas jurídicas establecen un estado de orden sólido, el cual, cada persona
debe asimilar y regirse por él. El derecho subjetivo se da por una norma jurídica, que
incluye un contrato o una ley, por medio de un acuerdo de conformidades, para que de
esta manera pueda llegar a realizarse dicho derecho sobre otro sujeto en particular.

4. ¿Qué es el Derecho Objetivo?


El Derecho Objetivo comprende a todas las obligaciones impuestas por el estado, cuyo
poder legislativo tiene la facultad de establecer un complejo sistema de normas para
regular el comportamiento humano en la sociedad. El derecho objetivo viene
acompañado del Derecho Subjetivo, el cual, representa la otra cara del derecho,
completamente opuesto, ya este no es más que la facultad del ser humano de acatar las
normas que el derecho objetivo propone.

5. ¿Qué es la Persona Física?


En el campo jurídico, se le denomina “atributo de la personalidad”, a todas aquellas
características propias de una persona física o jurídica. Cabe destacar que, las personas
físicas, visibles o naturales, son aquellas pertenecientes a la raza humana, y que están en
la facultad o la capacidad de adquirir derechos y responsabilidades; mientras tanto, las
personas jurídicas están constituidas por dos o más personas físicas y, que como
organización, está dispuesta a perseguir un objetivo, además de contraer los derechos y
obligaciones respectivos del mismo. Los atributos pueden estar determinados por la
naturaleza del individuo o institución con el que se esté tratando, aunque también se
tenga que tomar en consideración los derechos que poseen sobre un bien.

6. ¿Qué es la Persona Jurídica?


La persona jurídica o moral es una persona ficticia capaz de ejercitar los derechos y
adquirir las obligaciones para realizar actividades que ocasionan plena responsabilidad
jurídica que es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causada por
la culpabilidad de la responsabilidad objetiva que es un tipo de responsabilidad civil que se
produce con independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable que supone el
nacimiento de obligaciones para el imputado y el nacimiento de derechos donde el sujeto
se encuentre en posición de reclamarlas, la persona natural o jurídica no es más que
la jurisdicción por el ordenamiento jurídico de derechos y obligaciones por sujetos
diferentes de los seres humanos.

7. ¿En qué consiste la actuación jurídica de la persona?


Se forman con el conjunto de actividades desarrolladas en el curso de un juicio, por la autoridad
jurisdiccional o por las partes, o sea que se constituyen por todo el cúmulo de hechos o actos
efectuados dentro de un juicio por las personas que en él intervienen como partes, terceros.

Las actuaciones judiciales se forman con el conjunto de actividades desarrolladas en el curso de un


juicio, por la autoridad jurisdiccional o por las partes, o sea que se constituyen por todo el cúmulo
de hechos o actos efectuados dentro de un juicio por las personas que en él intervienen como
partes, terceros, testigos, peritos o por la propia autoridad judicial.

Las actuaciones judiciales se forman con el conjunto de actividades desarrolladas en el curso de un


juicio, por la autoridad jurisdiccional o por las partes, o sea que se constituyen por todo el cumulo
de hechos o actos efectuados dentro de un juicio por las personas que en intervienen como
partes, terceros, testigos, peritos o por la propia autoridad judicial.

8. ¿En qué consiste la posición jurídica de la persona?


Es el vínculo que une a dos o más personas, respecto de determinados bienes o intereses,
estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una
función social merecedora  tutela jurídica. Es el elemento más importante desde el punto
de vista del derecho subjetivo, así como la norma jurídica lo es desde el punto de
vista objetivo. Por consiguiente se entiende que la relación humana o de vida es aquella
que al ser reconocida e integrada en el supuesto de hecho de una o varias normas,
produce consecuencias jurídicas.
En cuanto al contenido de las relaciones jurídicas, se han establecido cuatro tipos:
1. Relaciones obligatorias: el deber de cumplir los derechos del otro sujeto
(devolución del préstamo al banco).
2. Relaciones jurídico-reales: el derecho de obrar como considere oportuno el
propietario de los bienes que posee, y que tal derecho forma parte de los derechos
reales (derecho de propiedad…)
3. Relaciones familiares: dirigidas a garantizar el marco de esta institución (derecho
de alimentos entre parientes).
4. Relaciones hereditarias o sucesorias: derechos y deberes de los sucesores de una
persona fallecida.

9. Concepto de Derecho Real


Derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación
jurídica. Los derechos reales se caracterizan por dos notas fundamentales: el carácter
inmediato del poder que otorgan a su titular sobre la cosa, y la oponibilidad erga
omnes o facultad de ejercitarlo imite a todos. La Ley Hipotecaria enumera sin carácter
exhaustivo, pues pueden crearse otras modalidades, los siguientes tipo de derechos
reales: usufructo, hipoteca, habitación, enfiteusis, censos y servidumbres. Suelen
clasificarse en derechos reales definitivos, como la propiedad, y derechos reales limitados
o iura in re aliena.

10. ¿Qué es la Cosa? Su Clasificación


Cosa, en derecho privado, corresponde al objeto de la relación jurídica, que puede ser
un bien, un derecho o incluso una obligación, en la que además intervendrán personas,
siendo éstas los sujetos de tal relación.

Sobre las cosas recaen los distintos derechos reales (como, por ejemplo, la propiedad)
sobre los que son titulares las personas. Además, la cosa puede ser objeto de posesión,
siendo éste un hecho fáctico de gran importancia jurídica.

Clasificación de las cosas.


En las fuentes romanas encontramos una clásica división de las cosas que las distingue en
RES Intra patrimonium y en RES extra patrimonium, según que se encontraran entre los
bienes económicos de los particulares o fuera de ellos.

Con esta clasificación las fuentes querían diferenciar las cosas susceptibles de relaciones
jurídicas, de las que no fueran pero tenía el defecto de aludir a un hecho o situación
actual, que la cosa se hallara o no comprendida en el patrimonio de una persona, como
sería un animal salvaje, que habría que reputar RES extra patrimonium hasta el momento
de su aprehensión.

Por ello se considera equivalente, pero más comprensiva y precisa, otra distinción, que
aunque no se la formula expresamente como la anterior no es ajena al lenguaje de las
fuentes.
Es la que clasifica las cosas en RES INCOMMERCIO Y RES EXTRA COMMERCIUM, y que sirve
para designar las que entran en el tráfico jurídico de los particulares y las que están
excluidas de dicho tráfico por disposición de la ley.

Llámense, además res nullius las cosa in commersio que no son propiedad de nadie y res
derelictae aquellas a cuya propiedad ha renunciado su dueño por abandono.

11. Importancia del Estudio del Derecho Romano


El derecho romano es el conjunto de los principios de derecho que han regido la sociedad
romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del
emperador Justiniano.

El Derecho Romano, es una materia fundamental para la formación del jurista moderno,
ya que trae las sabias enseñanzas del Derecho de la Roma clásica; es el Derecho que
fundamenta la legislación civil de gran parte de Europa y toda América Latina. Este
Derecho aunque ya no se encuentra vigente, se sigue invocando en los juzgados, sobre
todo cuando el Derecho Positivo tiene lagunas y cuando se requiere reforzar el articulado
del Código Civil con las doctrinas de Ulpiano, Paulo, Modestino y demás jurisconsultos.

Los romanos elaboraron su derecho con gran sencillez, resolviendo los problemas que se
les presentaban, con la mayor simplicidad, no generalizaron ni intentaron formular teorías
generales o hipótesis, huían a las definiciones, aunque en algunos casos las hayan hecho.
Por su duración y extensión, el Derecho Romano recoge y refleja en su evolución grandes
y profundas crisis que han cambiado el curso de la historia antigua, el Derecho Romano es
la conciencia del Derecho.

12. Origen del Derecho Dominicano


Con la Ocupación Haitiana acontecimiento ocurrido en febrero de 1822 trayendo así un
importante periodo en la historia del derecho dominicano, que podría denominarse como
el periodo puente entre los siglos coloniales y la etapa republicana iniciada en 1844.

Con la ocupación haitiana se introduce un sistema jurídico totalmente diferente al que


había regido las etapas anteriores trayendo consigo varias modificaciones de índole
jurídica ya que todas las constituciones haitianas desde su independencia proclamaron de
manera categórica la abolición de la esclavitud, protegiendo siempre su raza contra los
enemigos del exterior.

Tras 22 largos años de ocupación y estar regidos bajo la legislación haitiana cuyos códigos
eran adaptaciones de la codificación francesa específicamente los grandes códigos
napoleónicos que comenzaron a promulgarse en el mismo año que Haití se independizó
de Francia en el 1804, unidas todas las tendencias entre los dominicanos el 16 de enero
del 1844 se lanzó el manifiesto que justificaba la independencia y el 27 de febrero se dio
en Santo Domingo el golpe que puso fin a la ocupación haitiana.
A 350 años del descubrimiento de la Isla, conquistan los habitantes de su más extensa
parte oriental el derecho de darse sus propias leyes y de administrarse a sí mismos,
manteniendo en principio las en vigencia las leyes haitianas para que pudieran seguir
funcionando los tribunales, la recaudación de impuestos, municipios, etc. en los que se
dictaban las leyes dominicanas, las cuales comenzaron a surgir a partir de octubre del
1844 donde se proclamó la primera carta magna de la República Dominicana y así nació la
vida institucional dominicana. La constitución de 1844 tuvo una vigencia de 10 años, en
febrero del 1854 fueron modificándose 70 artículos de la constitución anterior. No
obstante de ser modificada en diciembre del mismo año de produjo otra modificación que
permaneció hasta el 19 de febrero del 1858 cuando se promulgó la constitución de Moca,
siendo esta la más democrática de todas las cartas magnas aunque su vigencia fuera muy
corta, ya que el 27 de Septiembre del 1858 se decretó abolida la constitución de Moca y se
puso en vigencia de nuevo la constitución del diciembre del 1854.

Todas esas modificaciones tuvieron impregnadas de interesantes cambios y


acontecimientos que se desarrollaron en todos los aspectos políticos, judiciales,
económicos, sociales, municipales, comerciales, etc. durante los 17 años que duró la vida
independiente y constitucional dominicana. Periodo comprendido entre la ocupación
haitiana que permaneció del 1822 hasta el 1844 y la perdida otra vez de la Soberanía
Dominicana que se llevó a espaldas de los dominicanos con la Anexión a España.

13. Origen del Derecho Francés


La historia del derecho francés  puede ser  dividida en tres  grandes  períodos:

 El período antiguo, que  estuvo  vigente desde  el antiguo régimen con la


proclamación  de los derechos  del hombre  y del  ciudadano hasta los
movimientos revolucionarios; los cuales culminaron el 17 de junio de1789 con la
institución de la asamblea nacional.

 El período intermedio la época de la revolución francesa que  comprende desde  la


proclamación de los derechos  del hombre y del ciudadano; hasta la promulgación
del título preliminar  del código  civil en 1803, que finaliza con el código civil el 21
de marzo de 1804.

 El período  moderno es el  que  comienza en esta época. Época postnapoleónica,


iniciada con la redacción de códigos napoleónicos; que subsiste hasta nuestros
días. La historia  del derecho francés, como la de cualquier  otro país, no presenta 
soluciones  de continuidad entre un período y otro.

14. Importancia del Estudio del Derecho Romano como Cultura Jurídica
El estudio del Derecho Romano es importante por ser antecedente de nuestro Derecho
Civil, Su estudio acostumbra a la mente a ir adquiriendo un sentido jurídico profesional. El
derecho Romano estructura a todo el Derecho Civil hispano-americano y a gran parte del
europeo. A pesar de los siglos transcurridos desde apogeo del gran imperio romano, hasta
hoy en día la influencia de este en muchos aspectos culturales, religiosos, académicos, etc.
Siguen vigentes en la actualidad. En cuanto al derecho se refiere Roma fue la cuna de
muchas ramas, una de ellas el Derecho Civil.

15. ¿Qué es un Código?


Un código es una agrupación de principios legales sistemáticos que regulan, de forma
unitaria, una cierta materia. Por extensión, código es la recopilación de distintas leyes que
se realiza de una manera sistemática (Código Civil, Código Penal).

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