Final Sucesiones
Final Sucesiones
Sucesión, del latín successio, -õnis, es la acción y efecto de suceder (proceder, provenir, entrar en
lugar de alguien). La sucesión, por lo tanto, es la continuación de alguien o algo en lugar de otra
persona o cosa. Así si lo que se transmite es un crédito, en principio, no cambia en nada las
garantías del mismo o sus intereses cuando se cambia uno de los sujetos de la relación por su
muerte.
La sucesión es la transmisión de derechos de una persona a otra, de tal manera que en adelante
esta pueda ejercerlos en su propio nombre.
CLASE: Suceder es transferir, transmitir, pasar. En este caso, esta transmisión ocurre por la muerte
de una persona.
Para nosotros, la sucesión que importa es la mortis causae. Lo que significa, la transmisión de
derechos de una persona que fallece a sus sucesores.
El proceso sucesorio (artículo 2335) es el juicio que se inicia cuando una persona fallece con el fin
de asegurar la transmisión de derechos. Para saber cuál es el acervo hereditario, saber quiénes
son los herederos (se identifican todos los sucesores que pueda tener esa persona), y
principalmente, para darle a cada sucesor la parte de la herencia que le corresponda.
Se llama acervo hereditario a aquellos bienes, derechos, deudas, que se transmiten del causante a
sus sucesores. Es la herencia que deja esa persona.
Con los bienes registrables requiero del proceso sucesorio para poder transmitirlo. Con una
declaratoria de herederos, que es una decisión del juez, ya se puede transmitir los bienes e
inscribirlos a nombre del comprador.
La plata por la venta de esos bienes forma parte del acervo hereditario. Tiene que haber acuerdo
de todos los herederos de la declaratoria o la autorización del juez.
Con la sucesión se refiere a la transmisión del derecho: si una persona muere y tiene hijos, ellos
automáticamente obtienen los derechos del causante. CADA VEZ QUE HAY UNA MUERTE HAY UNA
SUCESIÓN. No importa la cantidad de herederos que haya, la sucesión es una. La sucesión es por
causante.
Con proceso sucesorio se refiere al juicio. QUE HAYA SUCESIÓN NO QUIERE DECIR QUE HAYA UN
PROCESO SUCESORIO. Los procesos se abren por persona.
Ejemplo: en un accidente de auto se mueren padre y madre, son dos sucesiones y se abren dos
procesos.
Si una persona tiene bienes en distintos países, se abre una sucesión por cada país.
Si los herederos no se hablan entre sí y se inician varios procesos por la misma sucesión, hay litis
pendencia y el que vale es el primero que se abre.
La sucesión mortis causa genera tres consecuencias significativas que merecen destacarse:
1. Adquisición de los bienes por el heredero: el heredero adquiere porque sucede, y puede
adquirir una parte o la totalidad de la herencia.
2. Responsabilidad por las deudas en proporción a los bienes recibidos: así el art. 2280 del
CCyC establece que "Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los
derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son
transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.
En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su
valor en caso de haber sido enajenados".
Clasificaciones
La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por
su fallecimiento.
Entre Vivos: Se da por actos jurídicos celebrados entre personas vivas. Estos actos pueden ser una
donación, una cesión de derechos, una compraventa, una permuta.
La palabra sucesión no sólo se utiliza como transmisión de derechos del causante a sus sucesores,
sino que también se utiliza para nombrar al proceso sucesorio, pero no es lo mismo.
Universal o Particular
ARTICULO 400.- Sucesores. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del
patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe un derecho en particular.
La sucesión universal se da cuando la transmisión comprende un todo ideal, sea la totalidad o una
parte alícuota del patrimonio de una persona. Sólo opera por causa de muerte.
Legitima, testamentaria o mixta
La sucesión mortis causa puede ser legítima o testamentaria. Será testamentaria cuando proviene
de la voluntad del causante plasmada en un testamento de acuerdo con las formas establecidas
por la ley, y legítima o ab intestato cuando surge de la voluntad de la ley.
El nuevo código recoge esta división en el art. 2277 que dice: "La muerte real o presunta de una
persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a
sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes,
el resto de la herencia se defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y
obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento".
Cuando existen herederos forzosos o legitimarios, se limita la posibilidad de testar solo sobre la
porción disponible, que surge del artículo 2445.
La sucesión legítima o intestada tendrá lugar cuando no exista testamento, exista un testamento
que no sea válido, el testamento afecta la porción legítima, el testamento no se disponga sobre la
totalidad de los bienes, etc.
ARTICULO 1010.- Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni
tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo
dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo,
con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de
conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer
compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro
causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los
derechos de terceros.
Presupuestos necesarios
Para que se produzca la sucesión mortis causa tienen que existir necesariamente tres
presupuestos que son: la muerte, que exista un heredero o legatario vivo al momento de la
muerte y que éste sea capaz de heredar (este tema será desarrollado in extenso en el Capítulo II
en oportunidad de abordar la transmisión hereditaria)
Muerte: La justificación de la muerte del causante reviste fundamental importancia dado que el
fallecimiento de una persona física es el hecho que motiva el inicio de la sucesión. De esto deriva
que si no es posible justificar la defunción, el juez no puede dictar el "auto de apertura del juicio
sucesorio". Y en verdad sin muerte no hay apertura del juicio sucesorio.
El medio de prueba para acreditar la muerte es la partida de defunción expedida por el Registro
Público correspondiente, siendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. Sin embargo este principio general admite tres excepciones: a)
lo previsto en el art. 98 del CCyC (de manera coincidente a lo regulado en el art. 108 del derogado
Cód. Civil); b) el supuesto de muerte en combate, y c) el Código Aeronáutico y la Ley de
Navegación.
Heredero o legatario vivo al momento de la muerte del causante: El segundo presupuesto para
que la sucesión se produzca es que, en ocasión de la muerte, cobre vigencia un título sucesorio o
se abra la sucesión legítima, es decir que exista un sucesor a título universal o particular que
sobreviva al testador.
Mientras que la apertura de la sucesión es una consecuencia jurídica cuya causa mira al causante y
se centra en la muerte, lo que nos interesa en este punto es analizar no al fallecido sino a los que
debe o pueden sucederlo.
Heredero o legatario capaz de suceder: El tercer presupuesto para que la sucesión mortis causa
proceda es que "la persona existente" al tiempo de la muerte del causante no sea incapaz de
heredar o dicho en forma asertiva que tenga capacidad para heredar.
Cuando se pregunta cómo se conforma la herencia de una persona, se tiene que ver cuáles de los
bienes materiales o inmateriales son transmisibles mortis causa y cuáles no.
En la sucesión mortis causa el heredero, pese a ocupar la posición jurídica del causante, no asume
todos sus derechos porque la muerte necesariamente hace cesar los derechos personalísimos o
aquellos que derivan de las relaciones de familia, de allí que como señala Pérez Lasala no se puede
hablar de asunción absoluta de la posición jurídica del causante sino de una asunción en los
derechos transmisibles del causante.
“ARTICULO 2280.- Situación de los herederos. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los
derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión,
y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.
Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la
condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden.
En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de
haber sido enajenados.”
La regla general es que son transmisibles todos los derechos y obligaciones del causante que no se
extinguen por su fallecimiento.
- los derechos de carácter patrimonial: no se transmiten las obligaciones que por sus
características (inherentes a la persona) no puedan ser continuadas por una persona distinta del
deudor de un contrato. O por disposición contractual o legal que diga que no se transmiten.
Ejemplo: contrato de mandato, de renta vitalicia, de obra y servicios, ser socio en una sociedad
que no prevé que la continúen los herederos, etc. Otros son ejemplos de derechos reales:
usufructo, servidumbre personal.
Sucesores
ARTICULO 2278.- Heredero y legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien
se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien
particular o un conjunto de ellos.
De esta forma podemos definir al heredero como el sucesor mortis causa, constituido por una
persona humana o jurídica al que se le transmite la totalidad o una parte alícuota de la herencia.
Su llamamiento puede provenir de la ley o de un testamento.
Legítimos: son llamados a suceder por la ley, que presume el afecto del causante hacia las
personas con las cuales mantiene vínculos más cercanos. A su vez, pueden ser:
- Legítimo forzoso o legitimario: Son los descendientes en todos los grados (hasta el
cuarto), los ascendientes y el cónyuge. Ellos heredan siempre. Que sean forzosos
significa que la ley les guarda una porción de la herencia a estos herederos, ni
siquiera por voluntad del causante se los puede privar de esto.
El primero en grado es el que hereda, el más cercano en grado. Es de orden
público y no puede ser vulnerado (no puede haber un testamento que anule a
estos herederos).
Con respecto a los descendientes, se brinda el mismo trato a los hijos,
independientemente de cuál sea su fuente filial (naturaleza, adopción o THDRA) o
de si son matrimoniales o no.
- Legítimo no forzoso o no legitimario: son los parientes colaterales hasta el cuarto
grado. Hermanos, primos, tíos, sobrinos. La ley llama al más cercano en grado. Los
sobrinos y los tíos están en el mismo grado y pueden concurrir todos, no se
desplazan entre sí.
Su vocación es supletoria, concurren a la herencia solo a falta de herederos
forzosos o testamentarios.
El testamento es la última voluntad del causante. El juez va a tratar de respetarlo lo más que
pueda. Si hay herederos forzosos, es lo que se puede. Si sólo hay herederos no forzosos, la
voluntad del causante es más importante y es lo que se prioriza.
El testamento es divisible, puede ser que UNA disposición sea inválida, sea ilícita, y se le pida la
nulidad, pero no de todo el testamento.
Con los no forzosos se puede disponer en un testamento de todo el patrimonio. Incluso se podría
poner en un testamento todo a nombre de un amigo, siempre que no haya herederos forzosos.
Heredero Legatario
1. Es llamado por ley o por testamento 1. Es llamado sólo por testamento
2. Sucesor universal. Tiene derecho de acrecer 2. Sucesor particular. Carece de
(art. 2486) derecho de acrecer (art. 2486)
3. No sucede al causante.
3. Sucede al causante. Adquiere la herencia por la
Adquiere el legado de pleno
aceptación que puede ser expresa o tácita (art.
derecho desde la muerte del
2293)
causante (art. 2496)
4. El heredero forzoso queda investido de la
4. El legatario debe siempre
calidad de heredero de pleno derecho desde el
solicitar la entrega del legado al
momento de la muerte del causante, aunque
heredero, al albacea o al
ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento
administrador, aunque la tenga
a la herencia. Puede ejercer todas las acciones
en su poder por cualquier título
transmisibles que correspondían al causante (art.
(arts. 2498/2499)
2337)
5. No responde por las deudas
del causante
5. Responde por las deudas del causante (art.
Salvo que :
2317)
*Se trate de un legado de
universalidad (art. 2318)
Heredero Legatario
*Se imponga como carga del
legado (art. 2496)
* Se trate de legado de cosa
gravada (art. 2500)
Apertura y Transmisión
Apertura
La muerte del causante es el hecho jurídico que da lugar a la transmisión, así se abre la sucesión.
Se relaciona con la transmisión de derechos.
La transmisión se produce del causante a las personas llamadas a sucederle. Este llamamiento
puede ser legal o testamentario; universal o particular. A este llamamiento se lo denomina
vocación sucesoria.
Respecto a ciertos herederos, como son reconocidos de pleno derecho, sin necesidad de
otra investidura, pueden ejercer las acciones transmisibles que le correspondían al
causante, pero no pueden transferir bienes registrables sin la declaración judicial de su
carácter de herederos (art. 2337).
Ley aplicable
ARTICULO 2644.- Derecho aplicable. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del
domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes inmuebles situados en
el país, se aplica el derecho argentino.
Si el causante se iba a trabajar a Francia por 2 años, pero su domicilio real era acá, por más que se
muera en Francia, la ley aplicable es la argentina.
Además, es la del tiempo del fallecimiento. Si la persona murió cuando estaba vigente el CCV,
debo aplicar ese código.
Competencia
ARTICULO 2643.- Jurisdicción. Son competentes para entender en la sucesión por causa de
muerte, los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes
inmuebles en el país respecto de éstos.
El juez competente es el del último domicilio del causante (territorio). Ejemplo, si vivía en CABA, es
el juez de CABA. Este es el principio general.
Para los casos que involucren extranjeros debemos recurrir a las disposiciones de DIPRIV. Dicen
que, en el caso de inmuebles del causante situados en el país, se abrirá una sucesión del causante
ante el juez del lugar de ubicación del inmueble y se aplicará la ley argentina respecto a la
transmisión sucesoria de dicho inmueble.
Con respecto a los bienes muebles, es claro que es competente el juez del último domicilio del
causante, en todos los casos.
Con los inmuebles está la ley de situación de los inmuebles. Si tenía inmuebles en Argentina, pero
se había comprado un departamento en Francia, todo lo que él tenía acá se va a regir con la
competencia del juez del último domicilio. Por el departamento en Francia, se abre el proceso
sucesorio en Francia. PERO SE SIGUE APLICANDO LA LEY ARGENTINA. Esto esta chequeado? El
libro dice que de lo inmuebles arg rige la ley argentina, y de los de afuera los del lugar de situación
art 2667.
Heredero único
“ARTICULO 2336.- Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde
al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3,
Título IV del Libro Sexto.
El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás
litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la
ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las
operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad
de la partición.
Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante
pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que
corresponde al domicilio del heredero único.”
Otorga solo a los acreedores del causante la opción de interponer sus acciones ante el juez del
último domicilio del causante o al del domicilio del heredero único.
Fuero de atracción
“ARTICULO 2335.- Objeto. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores,
determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas,
rendir cuentas y entregar los bienes.”
El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás
litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la
ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las
operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad
de la partición.
Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante
pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que
corresponde al domicilio del heredero único.”
La apertura del proceso provoca que una serie de litigios deben ser resueltos por el mismo juez, el
de la sucesión.
Un juicio universal es aquel que lleva todo el patrimonio del causante al litigio y tiene fuero de
atracción. La sucesión es un juicio universal, tiene un sistema de unidad, donde todas las causas
caen al mismo juez, salvo en los inmuebles que se encuentren situados en el exterior (se relaciona
mucho con internacional privado).
Cuando hay un inmueble en el exterior se abre otro proceso. Uno es en Argentina por todos los
bienes que tenga acá, y otro en el extranjero por ese inmueble en el extranjero.
Ejemplo, si en Francia tuviese un auto, se abre un único proceso en Argentina y ese bien mueble se
trae a este proceso.
Lo que dice el tratado de Montevideo dice que los países suscriptos en este tratado pueden hacer
un solo proceso. Ejemplo, si tiene un departamento en Punta del Este (y Uruguay y Argentina son
parte del tratado) puedo abrir en un solo proceso acá por la sucesión y traer el inmueble.
El fuero de atracción comienza desde el inicio del proceso sucesorio. Se mantiene durante el
estado de indivisión y se extingue con la partición y su correspondiente inscripción en los Registros
respectivos.
Cuando el causante tiene un concurso abierto y fallece, hay fuero de atracción para la
sucesión y el concurso.
Cualquier heredero puede abrir la situación y para eso necesito la partida de defunción y acreditar
el vínculo (partida de nacimiento).
Una persona no tiene plazo para abrir el proceso. La transmisión de derechos es con la muerte del
causante, y el proceso puedo abrirlo cuando quiera. Una vez que se abre el proceso, los herederos
tienen 10 años desde la apertura del proceso para presentarse, anunciarse, aceptar o rechazar la
herencia.
La herencia vacante es cuando un causante fallece y no tiene ningún heredero, si alguna persona
lo sabe y lo denuncia, le corresponde un 10% del acervo sucesorio.
La ley reconoce el derecho de suceder a las personas humanas y a las jurídicas, ya que estas
pueden suceder por disposición de última voluntad.
- legítima.
- testamentaria.
Causales de exclusión:
- por voluntad del sucesible: estar llamado a suceder pero que el heredero manifieste de forma
expresa su voluntad de renunciar a la herencia.
- por sentencia judicial: por haber incurrido el heredero en las causales de indignidad.
- por disposición legal: la ley fulmina la vocación sucesoria reconocida a los cónyuges o ex
cónyuges: los supuestos de divorcio, de separación de hecho sin voluntad de unirse y el cese de la
convivencia en el matrimonio resultante de una decisión judicial.
Hay causales limitativas que se relacionan con la vocación sucesoria testamentaria: es el caso de
los tutores y curadores que no pueden recibir por testamento de sus pupilos si estos mueren
durante la tutela o curatela, o hasta que las cuentas definitivas de administración resulten
aprobadas. Otros: los escribanos y testigos por el testamento en el cual han intervenido. Los
ministros de cualquier culto que hayan asistido al causante en su última enfermedad.
Vocación
Los herederos tienen vocación que es igual a llamamiento. Hay herederos que tienen vocación
actual, y otros que tienen vocación eventual.
Por ejemplo, yo estoy casada y tengo hijos, tengo padres, hermanos, tíos, primos.
Si yo me muero, mis hijos y cónyuge tienen vocación actual. Si ellos fueron declarados indignos,
siguen mis ascendientes.
El que tiene vocación actual es el que es llamado por la ley a heredar. Los que siguen, tienen
vocación eventual.
Si se saca un heredero con vocación actual, el que tenía vocación eventual pasa a tener vocación
actual.
Indignidad
Los herederos forzosos: ascendientes, descendientes y cónyuge. De ninguna manera pueden ser
desheredados.
La única manera es la indignidad. Si algún heredero, forzoso o no, cae en una causal de indignidad
no hereda. Es la sanción operada por medio de sentencia judicial y a petición de los legitimados
activamente, en virtud de la cual se produce la caducidad de la vocación sucesoria y hace que el
declarado indigno sea excluido de la sucesión.
La indignidad contraría la vocación sucesoria e impide el mantenimiento de la herencia a la cual el
heredero había sido llamado.
Los hechos configurativos de las causales de indignidad deben existir al tiempo de la muerte del
causante.
Algunos hechos pueden producirse con posterioridad, como la sustracción del testamento, la falta
de denuncia de la muerte violenta del causante, etc.
La sentencia que hace lugar a la declaración de indignidad provoca la exclusión del demandado de
la sucesión del causante. El accionante acrece su porción hereditaria si concurre con el indigno, o
recibe la totalidad de la herencia si lo desplaza. En consecuencia, deberá modificarse la
declaratoria de herederos, o bien dejarse sin efecto la aprobación del testamento.
Son causales taxativas, están en el CCC. Si no ocurre alguna de esas causales, heredan.
a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad
sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge,
conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal
ni por la de la pena; (ejemplo cometió un delito doloso contra el causante, esta causal no
requiere de una condena penal para iniciar la acción de indignidad, si se puede probar se inicia
igual).
b) los que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido gravemente su memoria; .El
maltrato grave lo va a evaluar el juez según las pruebas que uno presente.
c) los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión,
excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente,
ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal;. Cuando el causante
comete algún delito y el heredero hace la denuncia sobre ese delito, siendo heredero sin ser
víctima. Si el heredero es víctima, puede denunciarlo y no es una causal de indignidad.
d) los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida,
excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta
causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los
descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice; . Sé que lo
mataron y no digo nada. Salvo que el que haya cometido la muerte dolosa sea un pariente mío
(ejemplo, mi cónyuge o mi hijo). Es muy difícil de probar que yo sabía quién fue y no dije nada.
e) los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no
lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo; . Hay
jurisprudencia donde el juez interpreta que hay abandono porque, más allá de lo material
(alimentos, medicación, asistencia física), hay también un deber moral (necesita amor y afecto).
f) el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su
menor edad;. Los padres que, cuando fallece el hijo, no lo había reconocido durante la minoría de
edad del mismo. Cuando el padre o madre no reconoció al hijo porque no sabía que era su hijo,
por más que el hijo sea mayor de edad, si se prueba que no sabía no hay causal de indignidad.
g) el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental; .
Cuando tiene alguna causal de privación de la responsabilidad parental al momento del
fallecimiento del causante, puede ser declarado indigno. Si hay suspensión, lo evalua el juez.
h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o
deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o
sustituyan el testamento;. El testamento es divisible, cada disposición es única. Si le hago escribir
al causante un testamento bajo amenaza, con error, con dolo, con violencia, el heredero
beneficiario en el testamento puede ser declarado indigno.
i) los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las
donaciones.. Todas las causales por las que se puede revocar una donación, también se aplican a la
dignidad. (Art. 1569 en adelante, que habla de la ingratitud).
En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho
lesivo, sin necesidad de condena penal.
La indignidad no opera automáticamente. Tiene que haber una sentencia judicial. No se lo puede
declarar indigno si no está abierta la sucesión, tampoco en vida del causante.
Hasta que no haya una sentencia judicial que declare indigno a ese heredero, el heredero va a
actuar como heredero.
Hay causales de indignidad para la donación, que la hacen revocar. Las causales por las cuales se
puede revocar una donación también aplican para la sucesión.
Aquél que tenga un interés legítimo en la herencia puede pedir la indignidad. La tiene que probar.
ARTICULO 2283.- Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno sólo puede ser demandada
después de abierta la sucesión, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno.
También puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de
herencia.
La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus
sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la
existencia de la causa de indignidad.
La acción se puede ejercer contra todos los sucesores (llamados por ley o testamento). También
los donatarios del indigno (por ejemplo, yo sé que me van a pedir la indignidad y ya tengo la
declaratoria de herederos, entonces dono el bien o lo vendo) o compradores de mala fe del
indigno.
Perdón
No se puede pedir una acción de indignidad antes del fallecimiento del causante porque éste
puede perdonar la indignidad. ¿Cómo puede perdonar la indignidad? Primero, tiene que ser una
causal que haya ocurrido en vida del causante (ejemplo, lo maltrató gravemente en vida).
Segundo, tiene que perdonarlo ÚNICAMENTE por testamento. Se tiene que hacer la pericia
caligráfica del testamento, se tiene que tratar de un testamento válido y la fecha del mismo tiene
que ser posterior al hecho de la indignidad.
Se respeta la voluntad del causante, que puede decidir si es aplicable la sanción legal motivada en
la injuria cometida contra su persona.
Puede ser expreso o tácito. Si es expreso, surge de alguna disposición testamentaria. Si es tácito,
se instituye heredero o legatario al que ha incurrido en alguna causal de indignidad.
Caducidad
ARTICULO 2284.- Caducidad. Caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso
de tres años desde la apertura de la sucesión, y al legatario indigno por igual plazo desde la
entrega del legado.
Sin embargo, el demandado por el indigno por reducción, colación o petición de herencia, puede
invocar la indignidad en todo tiempo.
Legatarios
El legatario tenemos 3 años desde la entrega del legado.
El proceso sucesorio tiene un orden de cómo hacer las cosas. Cuando hay herederos forzosos se
tiene que ver que lo legado en un testamento no afecte la parte de los forzosos.
Por eso, la entrega del legado se hace un tiempo después de la apertura del proceso. ENtonces el
código diferencia la apertura del proceso de un heredero forzoso del legatario. A un legatario
desde que le entregan el legatario, tiene 3 años para pedir la indignidad.
Efectos
Los herederos forzosos tienen transmisión de los derechos con el fallecimiento del causante.
Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que
los aseguraban.
Si las cosas hubiesen sido enajenadas, deberá satisfacer la indemnización por daños (siempre que
el comprador sea de buena fe).
Exclusión del cónyuge
Si hay divorcio vincular, si hay separación de hecho sin voluntad de unirse, si hay nulidad del
matrimonio, y si hay matrimonio in extremis (cuando se casa y en menos de un 30 días de la
celebración del matrimonio mi cónyuge fallece), no se llama al cónyuge a heredar.
El CCC dice que en el caso del matrimonio in extremis haya habido una convivencia previa, puede
heredar. SI convivieron al menos dos años, que es lo que se requiere para la unión convivencial, se
puede probar la convivencia con otros medios de prueba.
El cónyuge tiene vocación si cumple con ser un heredero forzoso y no cumple con alguna de estas
causales de exclusión.
OJO EN EL EXAMEN, SI PONE QUE HAY SEPARACIÓN DE HECHO SIN VOLUNTAD DE UNIRSE ES UNA
CAUSAL DE EXCLUSIÓN!!
La investidura de la calidad de heredero se trata del título de heredero y de la forma en que puede
adquirir ese carácter.
La propiedad se adquiere sobre los bienes hereditarios: se adquiere con el fallecimiento del
causante.
En el CCV se llamaba posesión hereditaria. Pero se lo confundía con la posesión material: requería
corpus y animus (poseer y tener la intención de poseer).
En el CCC la posesión y la investidura no tienen nada que ver con tener posesión del bien.
Este reconocimiento público del título se puede hacer de pleno derecho o reconocimiento judicial.
- De pleno derecho son los herederos que van a tener el título apenas fallece el causante. Van a
ser los ascendientes, descendientes y cónyuges. Una vez que muere el causante quedan investidos
en esta calidad de herederos, no requieren de ningún otro requisito más que la existencia del
vínculo con el causante y la muerte del mismo. Pero, para bienes registrables no alcanza, sino que
necesitan una declaratoria judicial.
El heredero puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante, salvo la
venta de bienes registrables.
- Los que no tienen investidura de pleno derecho, necesitan un reconocimiento judicial. Lo van a
tener los parientes colaterales y los herederos testamentarios. Según Scotto los legatarios también
tienen la investidura por reconocimiento judicial.
Cuando un testamento que nombra ascendientes, descendientes, cónyuges quedan investidos con
la aprobación del testamento. Esto dijo Scotto pero inchequeable
Declaratoria de herederos
Es el pronunciamiento judicial por el cual se reconoce el carácter de heredero. Se debe dictar
respecto de aquellos que hubiesen acreditado su derecho, es decir, los presentados que
demostraron su vocación sucesoria.
Entre los herederos que la tramitaron conjuntamente, es definitiva y no podrá ser modificada.
Ejemplo, mi papá además de lo que me corresponde por ley, me deja por testamento un auto que
quería que yo tuviera. SI renuncio a la herencia, renuncio también al auto. Si acepto, acepto todo.
Para ser parte del proceso, para que pueda haber sucesión, tiene que haber:
Nuestra legislación no impone la condición de heredero, sino que posibilita que el llamado, ya sea
por ley o por voluntad del causante, voluntariamente acepte o repudie tal condición.
Es por ello que siguiendo el viejo concepto francés "nul n´est heritier qui ne veut" (no es heredero
sino el que quiere), el llamado a suceder contará, desde la muerte del causante, de una triple
opción: 1) aceptar la herencia, 2) renunciar o 3) no pronunciarse y mantenerse en silencio, hechos
que iremos desarrollando en cada caso, con mayor detenimiento
En relación con el ejercicio del derecho de opción, debemos adelantar que en virtud de lo
dispuesto por el nuevo art. 2295, el mismo puede perderse en el caso de que el heredero oculte o
sustraiga bienes de la herencia, caso en el cual será considerado aceptante con responsabilidad
ilimitada, perdiendo el derecho de renunciar y con la particularidad de que no participará de los
bienes que haya sustraído u ocultado.
ARTICULO 2295.- Aceptación forzada. El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es
considerado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar, y no tiene
parte alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de
que no pueda restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado al momento de la restitución.
El llamado a suceder deberá contestar en formar afirmativa o negativa, sin posibilidad de sujetar
tal opción a una parte de la herencia ni a alguna modalidad, es decir, será o no heredero, y en
función de ello, quien formule esta aceptación sólo por una parte de la herencia, se lo tendrá por
el todo.
Esta solución, igualmente aplicable para el caso de que la aceptación se encuentre supeditada a
una condición o cargo, lógicamente no impedirá que se mantenga vigente —por el tiempo que
resta hasta su caducidad— el ejercicio del derecho de opción.
Herencia Futura
Los pactos sobre herencia futura están expresamente prohibidos en el art. 2286: "Las herencias
futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas" y en el primer párrafo del art. 1010: "La herencia
futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios
eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra
disposición legal expresa...".
Otra forma especial de esta prohibición la podemos encontrar en el art. 2302, el cual se refiere a
los efectos de la cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella,
restando desde luego virtualidad jurídica a los negocios relativos a tales herencias celebrados
antes de su apertura.
Caducidad del derecho de Opción
ARTICULO 2288.- Caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los
diez años de la apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido
por renunciante.
El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la
herencia y luego es excluido de ésta, corre a partir de la exclusión.
El derecho de optar por aceptar la herencia consolidando de ese modo el llamamiento producido
por la ley o la voluntad del causante a través de un testamento caduca a los diez (10) años de la
apertura de la sucesión, es decir que transcurrido ese plazo, el llamado a suceder será considerado
renunciante.
Esta solución es univoca y es independiente de la aceptación que hayan efectuado o el silencio que
hayan guardado otros coherederos.
Lo del último párrafo del artículo aclara que el plazo para aceptar la herencia es de 10 años desde
la exclusión del heredero preferente que aceptó y fue excluido. Esto porque, de no haber sido por
la exclusión, el ahora heredero no lo hubiera sido nunca, por lo que no puede hacerse perder su
derecho a optar por un plazo de tiempo desde un momento donde no tenía el derecho.
Casos especiales:
Filiación: En materia filiatoria, p. ej., el hijo que toma conocimiento de quien fue su padre o madre
pasados diez años de la muerte de alguno de ellos podrá demandar para obtener el
reconocimiento de su estado, más no su condición de heredero, perdiendo cualquier derecho
hereditario.
Sería un despropósito que los acreedores del causante tuvieran que esperar 10 años para saber
contra quién dirigir su acción.
ARTICULO 2289.- Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar
judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no
menor de un mes ni mayor de tres meses, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido
el plazo sin haber respondido la intimación, se lo tiene por aceptante.
La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve días de la muerte del causante, sin
perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una
vez cumplida la condición.
El CCC les da un plazo de más de un mes y menos de 3 meses para responder la intimación. Se
puede prorrogar un poco más si hay alguna justificación sobre por qué no se presentó al proceso
el sucesor.
Se legisla exclusivamente como una intimación judicial, lo cual llevará implícito en algunos casos la
necesidad de iniciar actuaciones en dicha sede, con el exclusivo fin —en principio- de materializar
esta intimación, con lo que discrepamos ya que genera un dispendio del aparato judicial
totalmente evitable.
Legitimación activa: La redacción del art. 2289 al hacer referencia a "cualquier interesado" impide
dudar de la inclusión en esa categoría tanto a los herederos de igual grado, como de aquellos que
se encuentren en una ubicación posterior. Todos los que tienen un interés pueden hacerlo.
La doctrina sostiene que están legitimados los coherederos, los legatarios y los acreedores, tanto
del causante como del presunto heredero.
ENTONCES:
“ARTICULO 2292.- Acción de los acreedores del heredero. Si el heredero renuncia a la herencia en
perjuicio de sus acreedores, éstos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su
nombre.
En tal caso, la aceptación sólo tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la
concurrencia del monto de sus créditos.”
La aceptación en este caso tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la
concurrencia de su crédito.
La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él
deferida, implica también la renuncia a ésta.
ARTICULO 2291.- Efectos. El ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la
apertura de la sucesión.
Aceptación
Es el acto por el cual el titular de la vocación hereditaria exterioriza su voluntad de adquirir la
herencia.
La aceptación puede ser expresa: cuando el llamado declara positivamente esa voluntad o asume
directa o inequívocamente el carácter de heredero del causante.
Puede ser tácita: cuando el llamado realiza actos o ejecuta hechos a título de heredero.
“ARTICULO 2293.- Formas de aceptación. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa
cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o privado; es tácita si
otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino en
calidad de heredero.”
La aceptación forzada la vimos más arriba. Se impone como sanción al heredero que hubiera
ocultado o sustraído bienes pertenecientes a la sucesión.
La aceptación es:
Quienes tienen la libre administración de sus bienes pueden aceptar la herencia, ya que es un acto
de disposición. Se requieren personas capaces de obrar.
EN EL ART. 2294 ESTÁN LOS ACTOS QUE IMPORTAN ACEPTACIÓN Y EN EL ART. 2296 LOS QUE NO
IMPORTAN ACEPTACIÓN.
Formas de aceptación
VA A TOMAR ACTOS DE ACEPTACIÓN Y LOS VAMOS A TENER QUE CLASIFICAR.
La responsabilidad del heredero frente a las deudas del causante y sucesión es limitada. No
responde con sus bienes propios, las deudas del causante y sucesión se pagan con los bienes del
acervo hereditario.
Actos que no implican aceptación: actos de conservación (pagar las expensas, los impuestos, los
gastos, hacer mejoras), de supervisión, de administración, pago de gastos funerarios, etc.
Renuncia
Es el acto jurídico unilateral, por el que la persona llamada a la herencia declara su voluntad de
repudiarla. La renuncia extingue la vocación hereditaria, juzgándose al titular del llamamiento
como si nunca hubiese sido llamado a la herencia.
Que se tenga al heredero como renunciante a la herencia es que está excluido y que nunca fue
parte. No tiene ningún derecho. Nunca más va a poder ser parte de la sucesión.
En cuanto al ejercicio de este derecho a renunciar sólo por una parte, si admitimos la idea de que
toda renuncia parcial lleva implícita también una aceptación parcial, ésta debe ser considerada
una aceptación íntegra ("del todo", según la nueva redacción); la renuncia parcial al igual que en el
Código reemplazado deberá tener el efecto de una aceptación íntegra.
En cuanto al plazo, como señalamos, tanto para la aceptación como para la renuncia generaban
una aceptación íntegra, mientras que ahora dicha variable para el caso de la aceptación hace que
ésta se tenga por no hecha.
Si coincidimos en que las consecuencias han de ser idénticas, más allá del sentido positivo o
negativo en el cual se ejerza el derecho de opción, deberíamos concluir que también la renuncia a
plazo debería tenerse por no hecha.
En cuanto al cargo, entendemos que éste sólo podría darse frente a hipótesis en que la renuncia
forma parte de alguna negociación en favor de otros sucesores. En ese sentido, aquella disposición
de derechos por parte del heredero sólo es posible ante una previa o concomitante adición de
ellos por medio de la aceptación.
El heredero se excluye de la herencia y pierde la calidad de tal. No puede reclamar ni recibir nada.
¿Se puede ejercer antes de la muerte del causante? Aunque haga una escritura pública antes del
fallecimiento, NO se puede ejercer el derecho de opción. Hasta que no se abre el proceso, no se
puede. Sería como un pacto sobre herencia futura que está prohibido.
Retractación de la renuncia
Es un caso anómalo. El heredero que renuncia a la herencia lo hace en forma irrevocable. La
excepción la contiene el art. 2300 que dice que mientras la herencia no hubiese sido aceptada por
los coherederos, ni haya caducado su derecho de opción, ni se haya puesto al Estado en posesión
de los bienes, puede aceptarla el renunciante.
Más allá de la retractación, queda obligado a respetar, le son oponibles, los derechos válidamente
adquiridos por terceros durante el tiempo entre su renuncia y su aceptación.
La renuncia puede ser revocable cuando ningún otro heredero de esa sucesión haya aceptado o
que hayan renunciado todos. Esto es para tratar de no dejar la herencia vacante. Después puede
aparecer alguno.
Cuando la herencia está vacante, se puede revocar la renuncia ANTES de que el Estado entre en
posesión de los bienes.
El primer heredero que revoca la renuncia, es el único que puede hacerlo. El resto que renunció ya
no va a poder revocarla.
Hay 9 días de duelo y luto. Son días corridos desde la muerte de la persona en los cuales no se
puede iniciar el proceso sucesorio. Es como respeto a la memoria.
Efectos
Son:
- El renunciante no está obligado a colacionar las donaciones que en vida hubiese recibido del
causante. Sólo se tendrá en cuenta que no afecte la porción de la legítima.
- No debe responder por las deudas y cargas de la herencia. Pero debe contribuir al pago de los
gastos funerarios si era pariente obligado al pago de los alimentos del causante.
Para que un heredero tenga limitada la responsabilidad (no pagar las deudas del causante con
bienes propios) tenía que aceptar la herencia bajo beneficio de inventario.
Se tenía que aceptar de manera manifiesta expresa. Se excluía la aceptación tácita. Se establecía el
plazo de 10 días para la manifestación.
El inventario debía ser realizado dentro de los 3 meses contados desde la apertura de la sucesión.
Se reformó el artículo. Con esto, se presumía que si uno aceptaba la herencia era bajo beneficio de
inventario. Se presumía la responsabilidad limitada.
CCC:
Es una responsabilidad INTRA VIRES de la que solo es posible apartarse en casos de excepción. Es
una responsabilidad limitada. Son patrimonios separados.
Los acreedores y legatarios no van a poder ejecutar los bienes personales del heredero.
Sus derechos no caen sólo sobre los bienes hereditarios, sino también hasta la concurrencia de su
valor (si un bien ha sido dispuesto, la contraprestación estará afectada al pago).
Art. 2318: se responde por lo que recibió de legado, no más que eso. El legatario también tiene
una responsabilidad limitada.
Se tienen que pagar las deudas con la masa. Si un legatario recibe una casa de $100 pero el
acreedor debe cobrar $200, los otros $100 los puede sacar de otro heredero o de la masa.
El acreedor tiene derecho al cobro sobre todos los bienes, no queda limitado al legado.
Si bien los acreedores del causante, por cargas y legatarios tienen preferencia de cobro antes que
los acreedores del heredero, esto no significa que estén en pie de igualdad.
Art. 2319: acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el valor que estos
reciben.
Acción que se les confiere contra los legatarios cuando estos han cobrado antes que se hayan
cancelado las deudas. La acción caduca al año desde que se le entregó al legatario el legado.
En realidad, si se paga la deuda con bienes hereditarios, será el remanente después de liquidar el
pasivo lo que corresponderá a cada heredero en proporción a su parte.
En principio las deudas se pagan con la masa, por eso no es que uno paga más que el otro, sino
que después se adjudica el remanente en partes iguales a los herederos. Todavía no tiene parte
cada heredero, porque las deudas son anteriores a la repartición a cada heredero.
Si uno de los herederos, por una cuestión de celeridad por ejemplo, paga con su patrimonio una
deuda de la sucesión, tiene derecho a pedir el reembolso.
Responsabilidad ilimitada
Son casos excepcionales
ARTICULO 2321.- Responsabilidad con los propios bienes. Responde con sus propios bienes por el
pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que:
a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman
judicialmente a su realización.
d) enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese
a la masa.
También en el supuesto del art. 2295 que es cuando el heredero oculta o sustrae bienes de la
herencia.
El heredero en ambos supuestos deberá responder también por los daños ocasionados, de
acuerdo a las reglas generales de responsabilidad civil.
Proceso sucesorio
Una vez que hay una muerte, automáticamente se produce la transmisión hereditaria. Se abre la
sucesión, voy a tener una vocación o llamamiento de ese heredero, y cuando acepta pasa a ser
parte de la sucesión como tal.
A veces pasan años hasta que se abre la sucesión, porque el heredero no requiere de ella para
administrar los bienes, para usarlos. Sino que cuando decide venderlos, transmitir la propiedad de
los bienes inmuebles o muebles registrables, requiere de la sucesión.
El objeto de un proceso sucesorio (el para qué se abre):
- Permite identificar quiénes son los herederos, sucesores, legatarios, herederos de cuota,
heredero instituido en un testamento.
- Identificar el acervo hereditario, saber cuáles son esos bienes que dejó el causante.
- Pagar las deudas del causante. Se pagan prácticamente en primer lugar. Los acreedores
del causante tienen un mejor derecho en el proceso que los herederos. Un heredero no se
podría llevar nada del proceso sin pagar primero todas las deudas.
- Se entregan los legados, si los hubiera. Puede pasar que el causante haya dejado bienes
que afectan la legítima. La parte disponible cambia de acuerdo al heredero forzoso que
tenga.
- Luego, se entrega a cada heredero lo que corresponda.
Cómo se abre
Para abrir un proceso sucesorio se presenta un escrito con la partida de defunción, acreditando la
identidad y el vínculo (partida de nacimiento, libreta de matrimonio).
Se publican edictos en el Boletín Oficial por 30 días. Antes, se publicaban en el diario de mayor
circulación, ahora en el BO.
Sale del acervo hereditario el dinero para costear esto. Todos estos gastos son las cargas de la
sucesión que se pagan primero que las deudas, tienen prioridad (honorario del abogado, los
edictos, etc.). Esto es porque es un proceso universal.
El juez va a dictar luego la declaratoria de herederos, es un auto que dicta y que lo que hace es
declarar quiénes son los herederos en ese proceso. Este auto es un acto de avance únicamente en
el proceso, no hace cosa juzgada. Esta declaratoria se puede ampliar o reducir en los casos de
indignidad.
Una vez que los herederos tienen la declaratoria pueden vender los bienes registrables, no hace
falta que finalice el proceso sucesorio. Se pueden vender por tracto abreviado. El dinero que se
obtiene de esa venta tiene que volver a la masa (salvo que se hayan pagado las deudas, no haya
legados, no haya nada más para repartir, entonces se lo reparten entre los herederos y listo).
Administración judicial de la sucesión
La masa indivisa de bienes que hay desde que se abre la sucesión hasta la partición.
Las funciones del administrador judicial o extrajudicial son las de: administración de los bienes,
liquidación y rendición de cuentas.
Puede ser que no esté designado por el juez, pero que se haya puesto en ese rol y el resto esté de
acuerdo. A veces se reparten las tareas (cuando es una administración extrajudicial).
Puede ser que el juez designe un administrador. El juez le da prioridad para serlo al cónyuge
supérstite. Hay que demostrar por qué no si no se quiere que ese sea el administrador.
Art. 2345 - Capacidad: las personas humanas y las personas jurídicas pueden ser administradores.
Art. 2346: Designación del administrador. Lo puede decidir el juez, se pueden poner de acuerdo
los herederos.
El causante pudo haber dejado por testamento designado el administrador. Puede ser un
heredero o puede ser un tercero.
El administrador cobra un sueldo, no lo hace gratis. A veces el causante se lo deja por testamento,
a veces es designada por el juez la retribución. No hay un monto fijo, depende del patrimonio a
administrar y lo que tenga que hacer. Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser a lo
último.
El administrador rinde cuentas por lo que hace. Va a tener responsabilidad por su desempeño. Si
tiene un mal desempeño por su culpa, va a tener que indemnizar a los herederos o a la sucesión.
Generalmente, la rendición de cuentas es cada tres meses. Los herederos le pueden pedir un plazo
menor o un plazo mayor.
Para ello, quien administre los bienes hereditarios necesitará realizar actos de conservación, de
administración y disposición.
Administración extrajudicial
Ante la ausencia de administrador designado:
- para los actos de administración y disposición se exige la unanimidad de todos los coherederos.
El administrador debe pagar las deudas y legados. En relación con el orden de pago: el art. 2316
CCC le da una preferencia de cobro a los acreedores del causante y a los legatarios sobre los
acreedores que tiene el heredero.
Si cobran todos los acreedores del causante y no queda nada, no se les da nada a los acreedores
del heredero.
Hay dos tipos de acreedores del causante: los acreedores por deuda del causante (que fueron
contraídas en vida del causante) y los acreedores por cargas (contraídas con posterioridad a la
muerte del causante, como honorarios o gastos funerarios). Tienen prioridad los acreedores por
deuda del causante.
No se trata de un privilegio, sino de una preferencia. Hay acreedores que tienen créditos
privilegiados. Pero aunque sea quirografario, igual tiene preferencia sobre otros acreedores.
Ejemplo, si un acreedor del heredero tiene un crédito privilegiado, el del causante tiene
preferencia y le gana.
La preferencia se ejerce respecto de los acreedores personales del heredero y no tiene
trascendencia si estos gozan de un crédito privilegiado.
A su vez, el administrador debe pagar a los acreedores según el rango de preferencia de cada
crédito establecido en la ley de concursos (dentro de los que tienen la misma preferencia).
Los legados se cumplen en los límites de la porción disponible, y luego de pagados los acreedores.
Entre los legatarios el orden de pago establecido es el siguiente: primero los que tienen
preferencia por testamento, luego los legados de cosa cierta y determina, últimos los demás. Si
existen varios de una misma categoría, se pagan a prorrata.
Oposición al pago:
Art. 2359: los acreedores del causante y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes
a los herederos hasta que les paguen.
O pueden accionar los acreedores contra los legatarios hasta el valor de lo que estos reciben,
cuando ya no quedaren bienes en la herencia (art. 2319)
La preferencia recae sobre los bienes de la herencia, pero si se han enajenado y adquirido otros en
su reemplazo, la preferencia puede demandarse sobre estos. Si se vendió por plata, o se cambió
por un depto., por eso tienen.
Los acreedores se tienen que presentar en el proceso, es muy similar a un juicio de CyQ, de hecho
se aplica esa ley.
Se tiene que verificar el crédito de cada acreedor. Una vez verificado, se le paga.
El juez PUEDE a decisión suya, suplir la voluntad de un heredero que se oponga a esto porque sí,
en perjuicio de la sucesión. No hay un fundamento. Igualmente es una facultad del juez, pero
puede acatarse totalmente a la ley y decir que no porque no hay unanimidad.
Art. 2358: procedimiento de pago. Se paga primero a los privilegiados, luego a los quirografarios.
Después de pagar las deudas, voy a pagarles a los legados. Estos también tienen un orden:
- Primero, aquellos que tengan preferencia por parte del causante. Que haya dejado por
escrito que cobran primero.
- Luego, los de cosa cierta y determinada.
- Los demás legados de otro tipo.
Se puede declarar la quiebra o anterior concurso de la masa indivisa insolvente. Art. 2360 del CCC.
O la presenta en el expediente.
Inventario y avalúo
Inventario:
Art. 2341: el inventario debe hacerse con la citación de los herederos, acreedores y legatarios.
Deben ser anoticiados, no deben estar presentes.
Debe ser realizado dentro de los 3 meses de que los acreedores o legatarios hayan intimado
judicialmente. Si no lo hacen, los herederos van a responder ilimitadamente. Con sus bienes
personales también.
Art. 2342: si hay voluntad unánime el inventario puede ser sustituido por una denuncia simple de
bienes por parte de todos los herederos.
Los requisitos son que sea unánime por todos los herederos y que la confección de inventario no
hubiera sido pedida por algún acreedor o dispuesta por la ley.
Efectos de la omisión de inventario: El heredero responderá con sus propios bienes ante la
omisión de realización del inventario en el plazo fijado o establecido.
Avalúo:
Hay que valuar los bienes y deudas que se determinan en la herencia. Avaluar es adjudicarle un
precio en dinero.
El avalúo sirve para saber con exactitud la situación patrimonial que tienen que enfrentar los
herederos.
Art. 2343: los copropietarios cuando están de acuerdo y son plenamente capaces pueden designar
quién hace la valuación. Sino, lo designa el juez.
El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima al acto de partición.
Impugnación
Art. 2344: Los copropietarios, los acreedores y legatarios pueden impugnar total o parcialmente el
inventario y el avalúo o la denuncia de los bienes.
Tanto el inventario como la tasación se dan a conocer a las partes por cédula por un plazo de 5
días, si no media impugnación se considera aprobados.
Si las impugnaciones versan sobre el avalúo, se convocara a audiencia a los interesados y al perito
para que se expidan sobre la cuestión, resolviendo el juez lo que correspondiere.
Las reclamaciones de los herederos o terceros sobre inclusión o exclusión de bienes, van por
incidente.
El resultado de la impugnación total o parcial del inventario determinara la inclusión de algún bien
que había sido omitido o la exclusión de aquel que había sido incorporado indebidamente.
- Proceso legítimo/ Sucesión legítima: es aquél proceso donde los herederos son llamados
por la ley y no tengo testamento. Todo lo que rige esa sucesión se establece en el CCC.
- Proceso testamentario/Sucesión testamentaria: es aquél proceso donde no hay herederos
forzosos pero el causante dejó su voluntad en un testamento. Lo único que hay para llevar
el proceso es el testamento. El causante dispuso de la totalidad de su patrimonio en ese
testamento.
- Proceso mixto/Sucesión mixta: es aquél proceso donde hay herederos forzosos pero
además el causante dejó un testamento.
Había un tipo de sucesor antes en el CCV que se llamaba “legatario de cuota”. En el CCC se le llama
heredero de cuota.
Es un sucesor testamentario donde el testador le deja a esa persona una porción de la herencia.
Una parte alícuota de la herencia. Artículo 2488 CCC.
Es una figura especial, el CCC habla específicamente de este heredero de cuota. No tiene derecho
a acrecer (aumentar su parte como heredero, por ejemplo si algún heredero renuncia a su parte).
Va a tener derecho a acrecer si específicamente el causante así lo estableció en el testamento.
El legatario que recibe una parte cierta y determinada NUNCA puede acrecer.
Los únicos que acrecen son los herederos universales: el que tiene derecho a la universalidad de la
herencia.
Los sucesores singulares son los que reciben un objeto particular o una parte de la herencia y no
pueden acrecer: legatarios o herederos de cuota.
El proceso sucesorio termina con la partición, donde cada heredero se lleva su parte.
Cesión de herencia
También se lo conoce como cesión de derechos hereditarios.
Es un contrato aleatorio, no determina que bienes se van a ceder. No se puede hacer un contrato
de cesión de herencia con bienes determinados. Ej.: fallece tu mama y solo tiene un inmueble, vos
con tu hermana heredarías 50 y 50. No podes ceder el 50% de ese inmueble, sino que cedes los
derechos hereditarios en la sucesión de XXX. Puedo ceder una parte o porcentaje pero no bienes
determinados.
El contrato se puede celebrar hasta antes del momento de la partición, porque ahí el proceso
finaliza y cada uno se lleva lo que le corresponde. En el ejemplo el 50% del inmueble, ya no podes
ceder los derechos asique tenes que ceder otra cosa como compraventa, permuta o donación.
Es un contrato formal. Únicamente puede realizarse por escritura pública que debe adjuntarse al
expediente. Art 2302, se adjunta porque al momento que lo haces se da notificación a todos los
coherederos que tenes, legatarios y acreedores.
Para los deudores de la sucesión, hay que notificarlos. Se los notifica por cedula. El deudor debe
saber a quién pagar, si paga mal paga dos veces.
El contenido del contrato es la parte en la herencia. El cesionario cede su parte indivisa que le
corresponde en el proceso. Pero nunca cede su calidad de heredero, por lo que el cesionario no es
heredero.
Si hay una colación por parte de algún coheredero, el cesionario puede ver acrecentar su parte, o
si un heredero o legatario rechaza su parte. Las partes pueden acordar todo en base a la
autonomía de la voluntad.
En los casos que no pacte, todo lo que aumente a la masa en concepto de colación o renuncia de
disposiciones testamentarias, acrecenta los derechos del cesionario. Si aumenta la masa indivisa,
queda en favor del cesionario.
La colación se hace en base a donación que el causante hizo en vida a desentiendes o cónyuges.
Los ascendentes no colacionan. Las donaciones que uno hace en vida a sus descendientes o
cónyuges, se “devuelve”. Se computa esa parte que se donó como pago a cuenta de lo que le
corresponde cobrar. Es como un adelanto de herencia, un pago a cuenta.
Si la donación o herencia fue más de lo que le correspondía debe devolverlo a los demás
herederos. Esta acción no tiene una prescripción específica, pero se establece que es dentro de los
10 años desde la donación. La donación debe ser tal, por escrito y por contrato de donación.
Regalos en efectivo o cosas así no, por ejemplo te regala un Rolex no entra.
Si un heredero renuncia o es excluido por indignidad, y nada dice el contrato este incremento
queda en cabeza del cedente (el heredero original).
El cedente solo debe asegurar su calidad de sucesor. En caso de que no lo sea, o sea declarado
indigno la cesión se cae porque no puede garantizar su investidura. Pero no garantiza tipo ni
calidad de bienes, como que tampoco que el causante sea propietario de esos bienes (no hay
garantía por evicción). El resto de lo que cede es aleatorio.
Art 2306: Extinción de obligación por confusión entre causante y heredero, la cesión no produce
ningún efecto. Ocurre en las sucesiones que el heredero sea deudor del causante, ósea tiene que
cobrar de la sucesión, pero a su vez le debe a la sucesión.
Se compensan los saldos y se termina (obvio hasta el mismo monto). Si sobra algo se cobra o se
paga según corresponda.
El tema es que cuando vos cedes tus derechos hereditarios, también podes extinguir la deuda por
confusión porque no renuncias a tu calidad de heredero. La cesión no produce ningún efecto para
realizar la cesión. No es obligatorio puedo hacerlo o no.
Art 230: Pude que no se haga inmediatamente y se haga en alguna arte del proceso, puede pasar
que el heredero haya abonado gastos de los bienes haber recibido frutos de la masa (cualquier
cobro o pago de la sucesión). Esos gastos le corresponden al cesionario ya que él es quien va a
recibirla en la sucesión. Si las partes no pactaron lo contrario.
En caso de que el cedente haya vendido bienes, esa enajenación de bienes el cesionario puede
reclamarle al cedente los fondos. También pueden pactar otra cosa.
Los bienes que se perdieron por culpa del cedente debe responder a la sucesión, o se
deterioraron, deberá responder por esos bienes ya que el cesionario es quien los va a recibir.
Responde o indemniza para que la masa no se vea disminuida.
Los frutos de los bienes que están en la masa indivisa acrecen a la masa, por lo que mientras no
haya partición acrecen a la masa y corresponde que los cobre el cesionario.
El artículo dice que si recibe la totalidad del bien ganancial, porque tenía la mitad como socio y
mitad como heredero, con el contrato de cesión hereditaria solo puede ceder la mitad (la otra
mitad es propia. Si quiere ceder el todo es cesión de derechos gananciales y cesión de derecho
hereditarios, y ahí cede la totalidad de sus derechos.
Ojo que el cónyuge se lleva solo su 50% por ganancialidad, y si hay hijos o descendientes del otro
cónyuge, solo puede heredar los bienes propios del otro cónyuge. Si hay ascendientes si puede
heredar el 50% de los bienes gananciales del cónyuge supérstite.
Art 2309: no se pueden ceder bienes determinados mediante contrato de cesión de derechos
hereditarios. Se cede como universalidad de bienes, o espero a la partición y lo transmito
mediante otro contrato.
Si se abrió la sucesión y yo hago una cesión de derechos hereditarios es una aceptación tácita del
proceso, por lo que tengo una responsabilidad limitada frente al proceso. Es una responsabilidad
que el cesionario va a responder por la deuda del causante con los bienes del causante.
Petición de herencia
Es una acción que tiene un heredero para desplazar a otra persona que también invoca tener la
calidad de heredero, o también concurrir con él a la herencia.
Es decir reclama porque tiene derecho mejor o concurrente sobre la herencia. Ejemplo si se la
sucesión la piden los padres del causante, el hijo puede pedirla porque tiene un derecho
preferente. También puede pasar que un hermano no reconocido la pida por tener un derecho
concurrente que el de su hermano, el mismo derecho.
El código lo menciona en el 2310. Puede ser total o parcial, dependiendo de si el derecho es mejor
o concurrente. Vos pedís que te reconozca como heredero y después accionar para obtener.
Se hace contra quien tiene los bienes pero también tiene que invocar ser heredero de los bienes.
Deben estar las dos características. Se lo llama heredero aparente.
No es lo mismo que la acción reivindicatoria. En esta se discute la posesión de los bienes de quien
son, pero en la petición se reclama la condición de heredero. No tiene título de ningún bien, ni
nada. Él debe demostrar que es heredero que los otros, mejor o igual que ellos, y reclama su parte
de la herencia.
Debe haber disputa, sino no prospera la acción. Si aparece un hijo no reconocido y el abuelo le da
los bienes ya esta se modifica y muere. No hay que hacer esta acción: primero deberá haber una
acción de reconocimiento, y se amplía la declaratoria de herederos.
Requisitos de procedencia:
2. Debe dirigirse contra quien tiene los bienes e invoque la calidad de heredero
Legitimación activa: quien invoca ser heredero de forma preferente o concurrente contra otro
heredero. Podría darse el caso en que alguno de un derecho más lejano ataque alguno de más
cercano por ejemplo en el caso de indignidad
Actos:
De administración: cuando el heredero aparente los realiza van a ser validos hasta que
se notifica la demanda. Luego dejan de serlo, salvo mala fe suya y del 3ro con el que
contrato.
O sea los actos hechos de mala fe con un tercero por más que sean anteriores no son
válidos.
La mala fe es cuando conoces o deberías haber conocido.
De disposición: Son válidos solo los que son a título oneroso, si no son válidos. A su vez,
el 3 tiene que ser siempre de buena de fe sino no son válidos.
Para los bienes muebles no registrables, puede disponerlos solo por tenerlos. Pero los
registrables necesita tener todo, la investidura como esta en la clase pasada. Si no la
tiene de mala fe
Casos prácticos
Una persona denuncia ser hijo extramatrimonial no reconocido e inicia acción post mortem de
reclamación de la filiación.
Los bienes del acervo (un campo) están en poder de un hermano del causante, que inició el juicio
sucesorio y obtuvo la declaratoria de herederos a su favor, quien rehúsa la aceptación del nuevo
heredero
Preguntas:
· ¿Qué medidas puede tomar el presunto hijo? Iniciar una petición de herencia. -también el art 210
embargo preventivo
· Ante el peligro de inundación del campo, el hermano canalizó. ¿Existe reembolso por construir el
canal antes de estar notificado? ¿Y si el constructor conocía la existencia del hijo? Dependerá de si
la hizo antes de la notificación de la demanda de petición de herencia o no. Si fue después y el
constructor conocía no hay reembolso porque es mala fe del 3.
· ¿Qué ocurre si el hermano del causante cedió sus derechos hereditarios antes de la notificación
de la acción? ¿Y si lo hizo después? Dependerá si fue oneroso o no, si fue oneroso y hay buena fe
del tercero, el acto es válido. Si fue gratuito u oneroso con tercero de mala fe, no es válido.
Desde la muerte del causante, todos estos bienes conforman una masa indivisa, la comunidad
hereditaria.
Para que surja este estado de indivisión es necesario que quienes sucedan al causante sean más
de uno.
Cuando hay varios bienes se designa un administrador y hay una administración judicial de los
bienes (se lo designa judicialmente).
Puede pasar que la administración sea extrajudicial, que es cuando no lo designa el juez al
administrador.
El CCC dice que lo hacen los herederos, que pueden tomar cualquier medida que sea necesaria
para administrar, conservar estos bienes. Pueden pagar gastos conservatorios y después pedir el
reembolso. Pueden tomar la decisión unánime de vender bienes de la sucesión porque necesitan
liquidez.
Pueden poner en alquiler un inmueble. Esos frutos acrecen a la masa indivisible. Se depositan en
una cuenta a nombre de la sucesión.
ARTICULO 2323.- Aplicabilidad. Las disposiciones de este Título se aplican en toda sucesión en la
que hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay
administrador designado.
Así, ante el llamamiento de varias personas a una herencia y su aceptación, queda instaurada
entre ellos una comunidad referida a los bienes de la herencia.
Durante el lapso de tiempo que dure el estado de indivisión – desde la muerte del causante hasta
la partición y adjudicación-, el acervo hereditario queda sometido a un régimen especial de
administración, gestión, uso y disposición de los bienes particulares que lo integran.
Coherederos:
¿Puede pasar que algún heredero tenga el uso exclusivo de algún bien? ¿Tiene que pagar un
canon locativo por eso? Si.
Durante la indivisión se llama “partición provisional”. Ese derecho se le da al heredero para que
tenga el uso exclusivo de ese bien.
Es un tipo de partición.
Puede pasar que cada heredero tenga un uso exclusivo de un bien determinado. Esto es durante la
indivisión, no quiere decir que al momento de la partición definitiva le corresponda ese bien.
Es una universalidad de bienes que se transmiten a los herederos con la muerte del causante.
ARTICULO 2328.- Uso y goce de los bienes. El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a
su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los
interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado, de manera provisional, por el juez.
El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a
satisfacer una indemnización, desde que le es requerida .
Indivisión forzosa
El causante puede disponer por testamento la indivisión forzosa de algún bien determinado por el
plazo de 10 años.
En principio, el causante deja por testamento esta indivisión, por ejemplo de 8 locales.
Si hay alguna causa donde todos los herederos le planteen al juez el imposible mantenimiento del
bien, alguna causa urgente necesaria o grave, el juez puede escucharlos y darle fin a la indivisión.
Pero siempre va a intentar respetar el testamento.
A pedido de los herederos se puede prorrogar ese plazo por 10 años más.
Pacto de indivisión:
Todos los herederos pueden convenir indivisión por 10 años. Los herederos deben ser capaces y se
inscribe.
Si hay algún heredero que está en desacuerdo y plantea alguna causa que justifique que este bien
no quede en indivisión, por ahí el juez lo escucha. Pero debe haber alguna causa que lo justifique.
Cuando hay una unidad económica o acciones de una sociedad que ha adquirido o constituido, o
es principal socio, puede pedir que no se divida. Se pide la indivisión porque se participó en vida
con el causante de esa unidad económica.
El juez lo puede escuchar y también determinar la indivisión.
Art. 2333: Si había un hijo que trabajaba con el padre en la empresa, el juez también lo puede
escuchar.
Si hay otros bienes para satisfacer la parte que corresponde a los demás, puede ser posible. Pero si
no hay otros bienes, no le puede quedar la empresa entera a uno de los hijos, entonces puede
pedir la indivisión. El juez va a tener en cuenta qué es lo mejor económicamente para la sucesión.
Art. 2334: los acreedores no pueden ejecutar el bien durante la indivisión, pero si pueden cobrar
las utilidades de la explotación.
La indivisión busca, en un punto, proteger el capital del heredero. Por eso debe estar inscripta.
Cónyuge supérstite:
Se requiere que sea la sede del hogar conyugal, que la vivienda no se encuentre en condominio.
Colación
A partir del fallecimiento del causante se forma la masa indivisa. Se termina con la partición y se
termina el proceso con la inscripción de los bienes a nombre de los herederos.
Es el acto por el cual un heredero legitimario exige a otro heredero legitimario que traiga a la masa
partible el valor de la donación que en vida le hizo el causante. Ese valor se imputa a la porción
hereditaria que le corresponde al heredero que recibió la donación.
No se permiten los pactos sobre herencia futura, una persona no puede pactar para después de su
muerte cómo partir sus bienes y a quién dejárselos, salvo la unidad económica para la
continuación de una empresa. Por lo tanto, las donaciones que el causante haga en vida a su
cónyuge o a sus descendientes, cualquiera sea el grado, se puede llegar a colacionar mediante la
acción de colación.
La acción de colación tiene que ser pedida en el proceso. Si no la pido, no opera de oficio.
La acción de colación cae sobre cónyuge y descendientes. El CCV incluía también a los
ascendientes. En el CCC no se incluyen, se sacaron de colacionar porque se entiende en la doctrina
que es una liberalidad la donación a los ascendientes. La ley trata de seguir el orden de muerte
natural (un padre antes que un hijo), pero si falleciera primero el padre, esa donación va a volver a
sus hijos en forma de herencia.
Esta acción lo que hace es tratar de igualar a los herederos en lo que van a recibir del causante. Se
atribuye a la conducta del causante el significado de una antelación o anticipación de herencia.
No es que le van a sacar el bien al donatario, sino que lo hace es un cómputo contable. Se
contabiliza el valor del bien donado en la masa partible (bienes que quedan para hacer la
partición) y después se le imputa a la hijuela del heredero donatario. Imputar es que se le da a él
ese bien en su hijuela o lote, y se le resta de lo que después tiene que recibir.
A veces puede pasar que el valor del bien donado sea toda la masa hereditaria o supere lo que le
corresponde, entonces tiene que compensar o restituir una parte.
Requisitos de la colación:
Al cónyuge no se le puede pedir que colacione las donaciones que le hizo el causante antes del
matrimonio.
Para que se pueda pedir la acción de colación, la donación por parte del causante tuvo que haber
sido hecha a un heredero presuntivo. Ejemplo, una novia que le dona un departamento a su novio,
se casan y tienen hijos. Esos hijos NO pueden pedir la colación de ese departamento porque al
momento de la donación no estaban casados y no eran herederos. Si le hubiera donado estando
casados ahí si podían porque era heredero al momento de la donación.
Ejemplo, me pongo en pareja y no me caso, luego me caso con esta persona y le hago una
donación al hijo de mi cónyuge que no es mi hijo. Lo adopto por integración y luego, me muero. La
sentencia de adopción no es retroactiva, entonces no cabría la acción de colación.
Sólo se puede pedir cuando el donatario al momento de la donación era heredero. Sino no opera
la acción de colación. Lo mismo que si se le dona al cónyuge del heredero, no opera la colación.
Hay una forma que tiene el causante de dispensar la colación, “perdonarla”, dejar asentado que
no tiene que colacionar. Por una cláusula en el testamento pone que a tal lo dispensa de
colacionar, o pone la cláusula de dispensa en el acto de donación. Para que pueda haber dispensa
no se tiene que tocar la legítima del resto de los herederos forzosos, en el caso que haya cónyuges
y descendientes es 2/3 del acervo hereditario.
Es cuando no es un adelanto de herencia, sino que el causante quiere beneficiar a este heredero
en particular. Debe ser expresa. Y no debe superar la porción disponible, sino va a corresponder la
acción de reducción.
¿Hasta qué monto se puede donar a un heredero forzoso? 1/3 que es la parte disponible, más la
parte legítima del donatario. Si la donación no supera este valor, se puede dispensar de colacionar.
EJEMPLO:
Si hay perecimiento de lo donado, o se perdió la cosa sin culpa del donatario, no tiene que
colacionar nada. Salvo que haya recibido una indemnización por la pérdida de la cosa, entonces
debe el valor. Y si lo vendió, también debe el valor.
Peeeeeeero, según el libro es de 5 años porque es el plazo de prescripción liberatoria del código.
El heredero donatario puede haber recibido una donación en vida, puede renunciar a la herencia
mientras que el valor de lo donado no exceda solamente la parte disponible del causante (1/3,
porque su legítima no la va a tener). Debe devolver la diferencia si lo excede. Le queda como un
“legado”, de la parte disponible.
Bienes excluidos de la colación: gastos que el causante pudo haber hecho en vida con sus
descendientes o su cónyuge, como la asistencia médica. Aunque hayan sido gastos
extraordinarios. Lo mismo si son alimentos, educación, capacitación profesional, seguro de vida.
En la doctrina se discute hasta qué punto y qué valores, así que si alguien lo pone en duda el juez
lo deberá interpretar.
ART. 2392
Supongamos que tenemos dos herederos. El heredero A recibió en vida una donación de 80.
¿Cómo se va a repartir el total entre A y B?
- Supongamos que durante años el bien donado lo tuve en alquiler y percibí frutos,
entonces esos frutos no van a la colación. Sólo el valor del bien, no los frutos.
Colación de deudas
Este caso ocurre cuando el heredero es deudor en la sucesión o era deudor del causante. El
heredero le debía plata al causante, era un crédito verificable.
Todas las deudas que tenía el coheredero con el causante se colacionan. En caso de tratarse de
créditos cuyo plazo de vencimiento fuera posterior a la partición, debe colacionarse igual.
Se puede colacionar esa deuda. Al momento de hacer la partición, le resto de su hijuela la deuda.
Si no, tiene que pagar. Esto sería como una compensación.
Los intereses si no estuvieron pactados, corren desde la apertura de la sucesión o desde que se
genera la obligación (si es una deuda de la indivisión). Si están pactados, es como se pactó.
CASO
Juan fallece en el año 2015. Le suceden sus hijos Julián, Rodrigo, Diana y Sebastián (muerto en el
2010). Tiene 2 nietas hijas de Sebastián, Florencia y Lucía. Su esposa, Estela, vive con su madre
Graciela, quien tiene una discapacidad motora muy grave que no le permite moverse.
Al morir Juan, luego de liquidada la comunidad conyugal, deja bienes por $800.000 y un pasivo de
$50.000. En vida donó a su hija Diana $30.000 y a su nieta Florencia $15.000.
¿Hay colación para Diana si sus coherederos la solicitan? ¿Y para Florencia? Compútela.
Resolución:
Las nietas van en representación del padre a la sucesión del abuelo, entonces no tienen que
colacionar las donaciones que el causante le hizo a ella. Sino que tendrían que colacionar las
donaciones que el abuelo le hubiera hecho a su papá. No van ellas por derecho propio, sino que
van ellas en representación del padre (se ponen en su lugar). Artículo 2389 del CCC.
Las hijas de Sebastián por el artículo 2427 van a heredar por partes iguales.
Si hay hijos y nietos no concurren todos, van los hijos y luego van los nietos. Pero, si estuvieran
fallecidos todos los hijos de Juan y fueran a heredar las nietas directamente por derecho propio,
ahí si colacionaría la donación.
¿Cuántas sucesiones encuentra en el caso? Dos: la de Juan y la de Sebastián. Pero sólo hay un
proceso sucesorio, el de Juan.
Partición
El heredero tiene responsabilidad limitada cuando está en indivisión. La puede perder cuando
ocultaba bienes, sustraía bienes, exageraba el pasivo, no hacía el inventario 3 meses después de la
intimación del acreedor.
Cuando pierde la responsabilidad, debe responder con su propio patrimonio y debe pagar las
deudas del causante con los bienes propios. Se mezclan los bienes de la sucesión con el
patrimonio del heredero y el acreedor se puede cobrar de lo que quiera.
Con la declaratoria el heredero puede vender los bienes de la sucesión y eso vuelve a la masa
indivisa.
Se hace un inventario o una denuncia de bienes y se hace un avalúo de los bienes para saber de
qué consta la sucesión.
Los bienes pueden quedar indivisos por 10 años a pedido del causante, de algún heredero, del
cónyuge supérstite. No se pueden vender.
Luego de la declaratoria de herederos, se deben pagar los gastos de la sucesión y las deudas.
El proceso termina con la partición. La partición es el acto por el cual se termina el proceso
sucesorio y se adjudica a cada heredero la porción, lote o hijuela que le corresponda.
Se denomina partición al negocio jurídico que pone fin al estado de indivisión hereditaria,
mediante la distribución del activo neto hereditario entre los coherederos, determinando así el
haber concreto de cada uno.
Si todos los herederos son capaces y están presentes en la partición, va a primar la autonomía de
la voluntad. Es decir, si están de acuerdo, se puede presentar en el proceso un acuerdo con lo que
los herederos quieran.
Oportunidad para pedirla: La partición es atemporal. Se puede solicitar en cualquier momento del
proceso, pero para hacerlo tiene que estar aprobado el inventario y el avalúo de los bienes. Sin
inventario con bienes valuados sin que nadie lo haya impugnado y que esté aprobado, no se
puede particionar nada.
Prescripción: Es imprescriptible la partición, no hay plazo para partir los bienes. Pero, puede pasar
que algún heredero esté en posesión de algún bien y hayan pasado los 10 o 20 años para la
prescripción adquisitiva, según el caso que sea. Ese heredero adquiere el bien por la prescripción
adquisitiva y no por su carácter de heredero.
Legitimación activa: La puede pedir cualquier heredero, un cesionario, un legatario o acreedor (vía
de subrogación). Un legatario puede estar interesado porque quiere su parte. Primero, se pagan
las deudas, luego veo si queda para darles a los herederos la legítima y después se le paga al
legatario.
Privada
Los herederos son capaces y están presentes y hacen un acuerdo. Se hace en un escrito en el
expediente que se adjunta.
¿Podría después un heredero mayor, capaz, presente, impugnar la partición privada? En principio
no por la teoría de los actos propios.
El problema es cuando hay alguno que no está de acuerdo, o no está presente, o es incapaz, o es
menor. Entonces se tiene que hacer una partición judicial si o sí.
Puede pasar que alguien se oponga, un tercero con algún interés, el juez tiene que evaluar y
decidir si se hace una partición judicial.
Judicial
En la partición judicial interviene el juez, interviene un perito partidor (a elección del juez, a
pedido de las partes, puede haber más de uno). Se van a armar las hijuelas o lotes, respetando la
proporción que le corresponde a cada uno.
Licitación
La licitación es cuando un heredero quiere un bien determinado dentro de su hijuela. Lo licita a un
mayor valor. (Paga más). Como se paga el mayor valor, se lo llevan los otros herederos.
Cuando más de un heredero lo quiere, el juez puede otorgársela o no, dársela a alguno, ponerlo en
condominio.
Ejemplo, las hijuelas son de 100 cada uno (son 3) y yo licito un valor de 130 y me lo dan a mí, como
mi hijuela es de 100 tengo que compensar los 30 y se reparte 15 y 15 con los otros herederos.
Si la hijuela hubiera sido 100 y la licitación de 70, me hubieran quedado 30 para mí y 115 a los
demás.
Esta figura de licitación sirve para que uno se quede con un bien determinado pero lo tiene que
pagar más.
Los bienes se valúan lo más cercano a la partición posible. Van a estar todos los bienes del
causante más los acrecimientos (frutos que pudo haber habido durante la indivisión). Se le restan
las deudas. Se suman los bienes que se agregan por colación (donación que ya le había hecho el
causante al heredero).
Bienes:100
Frutos:50
Deudas:(20)
Bs. colación: 30
TOTAL: 160
El acervo que hay para partir es de 160. Esto se va a dividir por la cantidad de herederos que
tenga. Si tengo dos, 80 cada uno. Si la donación en vida hubiera sido por 30, se imputa entonces
cobraría 50.
Lotes
Se trata de evitar la venta de los bienes, se trata de hacer en especie. Puede haber compensación.
Los lotes se configuran conforme la parte alícuota que le corresponde a cada coheredero. Se
integran con los bienes sin considerarse su naturaleza o destino; pero se otorga al cónyuge la
posibilidad de solicitar la atribución preferencial de ciertos bienes.
Puede pasar que no se formen lotes de igual valor por la especie de los bienes. Las diferencias de
valores entre los lotes se pueden compensar en dinero.
Para determinar qué lote corresponde a cada heredero, se debe hacer con la conformidad de los
herederos. Sino, por sorteo.
Exclusión
Se excluye de la partición todo lo que tenga que ver con recuerdos, retratos, fotos, los títulos del
causante.
También se excluye el sepulcro. Si está ocupado no se puede. La jurisprudencia dijo que como
excepción se puede incluir como bien en la sucesión si está vacío o si hay acuerdo entre los
herederos de incluirlo y mudar a quien esté ahí a otro lado.
Partición provisional
Se reparte el uso y goce de los bienes entre los herederos, no la titularidad. Por eso es provisoria.
Sucesión ab intestato
TESTAMENTO lo va a dar pero no entra en el final por lo que entendí.
Sucesión intestada o legítima: es la ley la que establece quiénes van a ser los herederos.
Es aquella sucesión deferida por ley, sin intervención de la voluntad del causante expresada en un
testamento válido. El llamamiento a la sucesión o la vocación hereditaria está determinada por
ley.
Hay un artículo que establece quiénes van a heredar. Esta sucesión tiene lugar cuando no hay
testamento, cuando hay testamento pero es nulo, cuando hay testamento pero afecta la parte de
la legítima, cuando el testamento no se instituye heredero (solamente dispone determinados
legados o herederos de cuota).
ARTICULO 2424.- Heredero legítimo. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes
del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del
cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código.
Principios generales:
Orden de preferencia
Es el orden de llamamiento.
Orden Relación con el Tipo de heredero Orden de Derecho de
causante prelación representación
1° orden Descendientes Legitimario o - Excluye a los Opera el derecho
forzoso ascendientes y a en línea recta
los colaterales. descendiente sin
- Concurre con el límites.
cónyuge
2° orden Ascendientes Legitimario o - Excluye a los No opera.
forzoso colaterales.
- Concurre con el
cónyuge.
3° orden Cónyuge Legitimario o - Excluye a los No opera.
supérstite forzoso colaterales.
- Concurre con
ascendientes y
descendientes.
4° orden Colaterales Legítimo - Opera sólo hasta Opera sólo en
el 4° grado. favor de los hijos y
- Es excluido por descendientes de
descendientes, hermanos hasta el
ascendientes o cuarto grado.
cónyuge.
Lo que marca es que hay una preferencia establecida por la ley. Descendientes, ascendientes,
cónyuges y colaterales hasta el 4to. Grado (PRINCIPIO GENERAL). El cónyuge concurre con
ascendientes o con descendientes, no es desplazado por ellos. Los colaterales son desplazados por
el cónyuge.
Tienen preferencia los de grado más cercano. Los colaterales de grado más próximo tienen
preferencia. El de grado más cercano desplaza al de grado más lejano.
Unidad de la herencia
Determina que en el caso de las sucesiones intestadas el llamamiento a la adquisición de la
herencia opera de modo universal, en otras palabras, al momento de la apertura de la sucesión no
existe designación de bienes.
ARTICULO 2425.- Naturaleza y origen de los bienes. En las sucesiones intestadas no se atiende
a la naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal
expresa en contrario.
Origen de los bienes: no se atiende al origen de los bienes, ese es el principio. Este principio tiene
excepciones: cuando el cónyuge concurre con descendientes y cuando el adoptante en forma
simple concurre con la familia de origen del adoptado.
Cónyuge con régimen de ganancialidad: concurre con ascendientes o descendientes.
- Cuando concurre con descendientes, sobre los bienes gananciales recibe el 50% por la
liquidación de la comunidad conyugal, no lo hereda, lo recibe a título de socio. Sobre los
propios hereda como un hijo más. Se hacen dos masas de bienes: los gananciales y los
propios.
El cónyuge no tendrá derecho alguno en la parte de los bienes gananciales que le corresponden al
difunto a causa de la disolución conyugal por muerte (siempre que estemos en presencia del
régimen patrimonial matrimonial de comunidad de bienes). De este modo, de los bienes
gananciales el cónyuge retira su 50% por derecho propio, a resultas de la extinción de la
comunidad, no correspondiéndole derecho hereditario respecto del otro 50%.
ARTICULO 2433.- Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge
tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo.
En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el
cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden
al cónyuge prefallecido.
- Cuando el cónyuge concurre con ascendientes, recibe el 50% de los bienes gananciales a
título de socio, sobre el otro 50% hereda la mitad, haya uno o dos ascendientes. HEREDA
EL 25% Y SE LLEVA EL 50% A TÍTULO DE SOCIO. Sobre los bienes propios hereda la mitad,
independientemente si hay un padre o dos.
ARTICULO 2434.- Concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le
corresponde la mitad de la herencia.
- Adopción simple (no se cortan los vínculos con la familia de origen): el principio general es
que el adoptante lo hereda. Pero, se forman dos masas de bienes, si el adoptado recibió
bienes a título gratuito de la familia de origen, estos no los hereda el adoptante. La familia
de origen tampoco recibe nada de lo que haya recibido a título gratuito del adoptante. Si
quedan bienes vacantes porque los adoptantes o adoptante están fallecidos, va la familia
de origen (si el adoptado no tiene descendientes ni cónyuge) y se sigue el orden de
preferencia común.
El adoptado no tiene vínculo con la familia del adoptante. Mantiene sus vínculos con la
familia de origen. El adoptante es heredero forzoso de su hijo adoptivo, pero existen
ciertos bienes que no está llamado a heredar.
ARTICULO 2432.- Parentesco por adopción. Los adoptantes son considerados
ascendientes. Sin embargo, en la adopción simple, ni los adoptantes heredan los bienes
que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de origen, ni ésta hereda los
bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Estas
exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. En los demás
bienes, los adoptantes excluyen a los padres de origen.
- Aceptación forzada: cuando sustraía u ocultaba un bien. El bien que ese heredero sustrajo u
ocultó, no lo va a heredar.
- Transmisión del derecho de opción: los herederos del que falleció sin aceptar o rechazar la
herencia que le correspondía por otra sucesión, tienen el derecho de opción de aceptar o
rechazar esa herencia, además del derecho de opción por la sucesión del que falleció segundo.
Ejemplo: fallece mi abuelo, luego fallece mi papá sin haber aceptado o rechazado la herencia.
Entonces, yo tengo el derecho de aceptar o rechazar la herencia de mi papá y luego, la opción
de aceptar o rechazar la de mi abuelo. Primero la del padre, porque es un derecho que se
incorpora a la sucesión.
Cuando fallece el causante y hay herederos forzosos, es necesario aplicar las reglas de la sucesión
intestada, porque la voluntad del causante no los puede excluir. En cambio, ante inexistencia de
herederos forzosos y presencia de herederos legítimos, la aplicación de las reglas de la sucesión
intestada sólo deviene imperativa ante ausencia de testamento válido (la sucesión ab intestato
funciona como régimen legal supletorio).
Descendientes
En materia de los derechos sucesorios los descendientes, sean hijos matrimoniales o
extramatrimoniales, sean producto de una filiación biológica, adoptiva o por TRHA, tienen los
mismos derechos.
El orden está establecido por los hijos y por los nietos y demás descendientes del causante.
ARTICULO 2426.- Sucesión de los hijos. Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y
por partes iguales.
ARTICULO 2427.- Sucesión de los demás descendientes. Los demás descendientes heredan por
derecho de representación, sin limitación de grados.
Los hijos suceden POR DERECHO PROPIO, siendo la división por cabeza. El acervo se divide en
tantas cabezas como hijos existan, correspondiéndole a cada uno la misma porción.
En cambio, los nietos y demás descendientes suceden por DERECHO DE REPRESENTACIÓN, siendo
la división por estirpe. La división por porciones o alícuotas se realiza en base a lo que le hubiera
correspondido a su padre o madre.
Ejemplo:
Puede darse el supuesto donde los descendientes concurran con el cónyuge supérstite. Dicha
concurrencia se encuentra reducida únicamente a los bienes propios del causante. Respecto de la
masa de bienes gananciales, el cónyuge no hereda, sólo retira por liquidación de la sociedad
conyugal de pleno derecho lo que le correspondiere en calidad de socio. Por eso hay que distinguir
la masa de bienes propios y la masa de bienes gananciales.
Ascendientes
Los ascendientes se dividen la herencia por partes iguales.
ARTICULO 2431.- Supuestos de procedencia. División. A falta de descendientes, heredan los
ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales.
Cónyuge
Es un orden atípico porque desplaza a los colaterales y concurre con los descendientes y
ascendientes.
Respecto de la concurrencia con descendientes, vimos que existe una diferencia dependiendo del
origen de los bienes, si son propios o gananciales.
Colaterales
Tienen vocación hereditaria conferida por ley: los hermanos del causante (2do grado en línea
colateral), los sobrinos del causante (3er grado en línea colateral), los tios del causante (3er grado
en línea colateral), los sobrinos nietos o los primos hermanos (4to grado en línea colateral).
En caso de existir más de un pariente en igualdad de grado, cada uno heredará por partes iguales.
Cuando heredan los colaterales en una sucesión, son llamados los más próximos en grado. Los
hermanos son los primeros en ser llamados. La filiación cuando fallecen los padres es igual para
todos los hijos: sean por naturaleza, por adopción plena o por técnicas de reproducción humana
asistida; heredan por igual.
ARTICULO 2438.- Extensión. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los
parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.
ARTICULO 2439.- Orden. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior,
excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos, hasta el cuarto
grado en relación al causante.
En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales.
Los hermanos bilaterales tienen ambos vínculos filiales en común, los unilaterales tienen un solo
único vínculo filial en común. Si alguien fallece y tiene hermanos bilaterales o unilaterales y son los
que heredan, los hermanos bilaterales heredan la parte que corresponde y los unilaterales
heredan una parte (la mitad) de los bilaterales.
Ejemplo, tengo dos bilaterales y uno unilateral. EL acervo es de 100, para los bilaterales sería 50
cada uno, así que 25 es lo que le corresponde al unilateral. Los otros 75 se reparten mitad y mitad
entre los bilaterales.
Fisco
Ante la inexistencia de herederos, los bienes de la sucesión corresponden al fisco. Sea Estado
nacional, provincial o el de CABA, dependiendo de donde se encuentren situados los bienes.
Habrá herencia vacante cuando no exista ningún sucesor legítimo o testamentario que haya
confirmado su vocación hereditaria diferida por ley o por voluntad del causante.
Derecho de representación
En la sucesión intestada existen dos formas de suceder al causante, por derecho propio o por
representación.
La representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado
que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar la
misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido.
La aplicación de este derecho implica una excepción al principio de prelación de grados dentro de
un mismo orden sucesorio.
El derecho de representación opera en forma sucesiva e ininterrumpida, es decir que, para poder
ejercerlo no tiene que existir ninguna persona viva o con vocación hereditaria no resuelta entre el
representante y el causante. Así, por ejemplo, un bisnieto puede tener por vocación actualizada en
la sucesión de su bisabuelo representando en forma sucesiva primero a su padre fallecido (nieto
del causante), luego a su abuelo prefallecido (hijo del causante).
Representado
Tiene que estar muerto al momento de la sucesión del difunto, o haber renunciado o
haber sido declarado indigno.
Efectos de la representación
Lo que tiene que quedar claro es que la extensión de la vocación hereditaria del representado está
limitada a lo que le hubiera correspondido al representante si su vocación no hubiera estado
fallida.
Los descendientes que concurren a la sucesión del donante por representación deben colacionar
lo que sus representados hubieren recibido en vida del difunto, incluso en aquellos casos en que
los representados hayan renunciado a la herencia.
Los representantes son legitimados pasivos respecto del pedido de colación de otros herederos
forzosos que concurran a la sucesión, estando obligados a colacionar también aquellas donaciones
que hubieran recibido en vida del causante, siempre que en ese momento ya se encontrara
actualizada su vocación (ejemplo, su padre ya está muerto y recibe una donación de su abuelo,
futuro causante).
Descendientes
Sirve para cuando las familias no fallecen en un orden biológico y cronológico. Cuando muere
algún familiar en el medio, se usa. Se muere mi padre antes que mi abuelo.
Ejemplo:
Se da por:
Desde que se da alguna de estas 3 causales, D tiene 10 años para poder ir en representación a la
herencia A.
D va a recibir en la sucesión A lo que hubiese recibido B. Así sea un solo heredero de B o sean 10,
todos reciben la parte que hubiera recibido B y entre ellos se la dividen.
Colaterales
Lo primero a considerar es que el derecho de representación es aplicable al orden de los
descendientes sin limitación.
Los hijos de B que murió antes que A, van a la sucesión de A en representación de su padre.
Además, E y H tienen que ser hábiles para poder representar a B en la sucesión de A. Esto se debe
dar en todas las representaciones. Ser hábil es que no tiene que ser declarado indigno en la
sucesión de A para representar a B. Tampoco tiene que ser indigno en la sucesión de B porque
está representándolo.
Como la vocación de los herederos legítimos no legitimarios diferida por ley alcanza hasta el
cuarto grado colateral, el derecho de representación de los hijos de hermanos y sus descendientes
se limita a los sobrinos y los sobrinos nietos. Pues, más allá de eso, estaríamos fuera del cuarto
grado de relación colateral, no existiría la vocación eventual a actualizar por derecho de
representación.
CASO 2
Bienes gananciales: la casa familiar, un auto familiar y el plazo fijo de $20.000 de su sueldo.
La heredan:
Ángel sobre el departamento. Sobre los bienes gananciales le corresponde la parte por la
disolución de la comunidad conyugal.
El hijo que Ángel adoptó por adopción simple no tiene lazos con nadie que no sea el adoptante.
Por lo que no la heredaría a Gretel.
Legítima
Es un instituto del derecho sucesorio, de orden público, irrenunciable e inviolable, mediante el
cual se fija el porcentaje de la herencia que le corresponde a cada heredero legitimario, del cual
no puede ser privado ni por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito,
salvo causal de indignidad.
Es la porción que la ley dispone para los herederos forzosos. Es de orden público.
Sus caracteres son: inviolabilidad, de orden público, irrenunciabilidad antes de la muerte del
causante (la apertura de la sucesión produce el llamamiento y la vocación, recién después se
podría renunciar), sin cargo, plazo, condición ni gravamen.
En el testamento puede haber legados con cargo, con condición, con plazo. Pero la legítima es
pura y simple, no puede tener ningún tipo de modalidad.
La legítima resulta un límite infranqueable al poder de disposición de los individuos, ya sea por
actos a título gratuito como testamentarios.
Le podría sacar donaciones a terceros si afectan la porción legítima de los forzosos. Siempre que
no hayan pasado los 10 años de la prescripción.
Cuando tenemos forzosos, y son los únicos que van a heredar porque el causante no dispuso
mejoras ni hay testamento, sacamos la legítima porque puede haber hecho donaciones en los
últimos 10 años o liberalidades.
Con la porción disponible, el causante puede mejorar la posición de cualquiera de los coherederos
o beneficiar a un tercero, a través de donaciones en vida o disposiciones testamentarias.
Si el causante quiere mejorar a un heredero, lo debe hacer por testamento o por donación,
debiendo aclarar expresamente que lo dispensa de colacionar.
Para calcular la legítima tenemos que tener el acervo. El acervo se constituye como vimos en
partición:
De ese total, voy a sacar la legítima que corresponde: ⅔ o ½ y se va a dividir entre los herederos
que correspondan.
Cuando hay cónyuge y descendientes se debe hacer la masa de gananciales y la masa de propios.
Del total de la masa ganancial, la mitad va para el cónyuge supérstite y la otra mitad va para los
descendientes.
Del total de los propios, heredan el cónyuge y los descendientes.
Para calcular la legítima de los herederos, los ⅔ se suman los gananciales y propios de los
descendientes.
Para calcular la hijuela de cada heredero, es la partición, para los descendientes se divide la mitad
de los gananciales y la parte de los propios. Para el cónyuge, sobre los propios lo que le
corresponde.
¿Qué tipo de discapacidad? El CCC dice todo tipo de discapacidad, no aclara si tiene que estar
declarado judicialmente o no. Hay doctrina de todo tipo, pero con el certificado de discapacidad
del Estado se puede probar haya o no sentencia judicial.
Por la porción disponible del causante más ⅓ de la legítima de los otros forzosos (la legítima
global).
También puede establecer una indivisión forzosa para que el inmueble donde vive el heredero con
discapacidad no se pueda vender por 10 años.
Hay legados de alimentos cuando hay un menor de edad, es como una cuota de alimentos que se
va pagando desde la masa, o hay algo que lo genera como un plazo fijo. Cuando son mayores de
edad se llama legado de pago periódico.
Caso práctico
Herederos: Fabiana que es la cónyuge. Uberto, hijo, Hernán, hijo, Gonzalo, hijo.
Bienes propios: casa de 400, auto recibido por donación de 50, casa de la playa heredada de 200.
Legítima: 483,33.
Sucesiones que hay en el caso: la de Alejo que es una sucesión legítima, intestada, universal.
Sucesión de los padres de Alejo que es una sucesión legítima, universal, intestada.
Sucesión de los abuelos de Alejo que es una sucesión legítima, universal, intestada.
Los herederos son los hijos del causante: Francisco, Belén y Romina. Son herederos universales,
mortis causae, legítimos legitimarios.
Acervo
C/C F 5.000
C/C RP 1.500
C/C Cred 9.000
Hogar familiar 100.000
Auto familiar 20.000
Depto. 35.000
170.500
Parte disponible 56.833
Parte disponible 56.833 Legado 15.500 no supera la PD.
Parte legítima 113.667
Acervo 170.500
Cada heredero recibe: 51667 Legado -15.500
Resto 155.000 mayor que la legítima.
Debemos preguntarnos ¿qué hizo el causante en vida para afectar la porción legítima de alguno o
de todos sus legitimarios? Puede ser que los omitió o no lo designó en un acto entre vivos, en
disposiciones testamentarias o conculcó su porción legítima.
Cuando el causante hizo donaciones en vida inoficiosas. No pasaron los 10 años y el señor empezó
a desprenderse de su patrimonio donando, no solamente a sus herederos forzosos, sino que a
otras personas.
Cuando fallece sin que hayan pasado los 10 años de prescripción adquisitiva, y no quedó lo
suficiente para pagar la legítima a los herederos forzosos.
Como la legítima es de orden público y no se puede afectar el CCC da acciones para proteger esa
legítima.
Todas las donaciones que se hayan hecho y no hayan pasado 10 años se van a sumar al acervo
para ver si están afectando o no la porción legítima.
Se presenta cuando el forzoso es olvidado o dejado de lado por el causante que hizo un
testamento de todos sus bienes y no fue incluido.
Se le llama heredero preterido. No lo tuvieron en cuenta.
Es la acción de preterición.
El causante dejó todo el acervo y dejó de lado a uno que es quien inicia la acción.
Acción de complemento
ARTICULO 2451.- Acción de complemento. El legitimario a quien el testador le ha dejado, por
cualquier título, menos de su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.
Cuando el heredero forzoso recibe una parte de la legítima pero no llega a ser toda.
Esta acción lo que hace es complementar la legítima del forzoso que no llega a completarla. Se
hace una reducción para pagarle.
Reducción
Es la acción que tiene por finalidad reducir actos o disposiciones del causante que implican
afectaciones a la legítima, en un orden legal establecido (primero los legados y segundo las
donaciones). Es solicitar que se reduzcan las disposiciones testamentarias o las donaciones que
transgredieron la legítima, que se reduzcan para que se complete lo que falta hasta cumplir o
respetar la porción legítima.
Si el causante hizo un testamento y donaciones en vida (no pasaron los 10 años): lo primero que se
va a reducir es el testamento.
Se reduce primero la última donación, y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta
salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.
Se puede iniciar contra coherederos forzosos, herederos eventuales y contra terceros. A diferencia
de la colación donde el causante puede dispensar la colación, la reducción no se puede dispensar
en ninguna circunstancia. Es algo que se inicia porque se afecta la legítima, por eso no se puede
dispensar.
ARTICULO 2454.- Efectos de la reducción de las donaciones. Si la reducción es total, la donación
queda resuelta.
Si es parcial, por afectar sólo en parte la legítima, y el bien donado es divisible, se lo divide
entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le
corresponde una porción mayor, con un crédito a favor de la otra parte por el valor de su
derecho.
ARTICULO 2455.- Perecimiento de lo donado. Si el bien donado perece por culpa del donatario,
éste debe su valor. Si perece sin su culpa, el valor de lo donado no se computa para el cálculo
de la porción legítima. Si perece parcialmente por su culpa, debe la diferencia de valor; y si
perece parcialmente sin su culpa, se computa el valor subsistente.
ARTICULO 2456.- Insolvencia del donatario. En caso de insolvencia de alguno de los donatarios
e imposibilidad de ejercer la acción reipersecutoria a que se refiere el artículo 2458, la acción de
reducción puede ser ejercida contra los donatarios de fecha anterior.
El donatario tiene que responder con el valor de la donación para cubrir la parte legítima cuando
no quiera devolver el bien o lo haya vendido.
SI el donatario está insolvente cae el siguiente donatario que le siga en fecha. Si no hay más
donaciones, no se puede hacer más nada.
Si hay perecimiento con culpa del donatario tiene que responder por su valor. Pero si fue sin culpa
y no cobró ninguna indemnización o seguros, el valor no se computa. Si cobró algo, tiene que
responder.
1) Determine los sucesores del caso, clasifíquelos. Calcule la legítima de cada uno de los herederos
legitimarios.
2) Determine, de acuerdo a las reglas de imputación de los legados y donaciones, la posible
inoficiosidad de unos y otras. Realice la reducción en caso de ser necesario.
Como las donaciones se hicieron y no pasaron 10 años, se deben incluir para calcular la legítima.
Borja: 120 40
100 33 Va a cobrar 67, en vez de 100.
Jacobo: 120 40
20 7 Va a cobrar 13, en vez de 20.
Herederos
De la parte legítima de 320, se llevan 80 cada uno.
Pero como Eugenia colaciona su donación, ella ya tiene su departamento.
El resto se lleva 80 cada uno.
Donaciones
Carmen se lleva sus 80.
Legados
Se pagan como dije antes, 67 Borja y 13 Jacobo.
Testamento
La sucesión testamentaria se origina por el llamamiento a suceder que realiza una persona a
través de su testamento.
Características
Es un acto de disposición propio, nadie puede obligarme a hacerlo. No puede hacerse en conjunto
con otra persona.
El testamento debe ser autónomo (especialidad o completividad): se debe bastar a si mismo sin
necesidad alguna de recurrir a otros documentos. En él debe estar expresada la voluntad real del
causante mediante las diversas disposiciones que hubiera establecido (patrimoniales o
extrapatrimoniales).
Es un acto personalísimo, es algo que hace la propia persona. No es válido otorgar mandato para
testar, de esta manera se asegura que su contenido sea la verdadera voluntad del testador.
Es un acto cuya finalidad es establecer relaciones jurídicas y crear, modificar, transferir o aniquilar
derechos.
Tiene efectos post mortem, se perfecciona en su otorgamiento pero solamente producirá efectos
después del fallecimiento del testador.
Puede disponer de sus bienes, así como que puede haber disposiciones extra-patrimoniales por
ejemplo: crear una fundación, designar un administrador, decir cómo quiere que lo entierren, qué
hacer con sus órganos, reconocer un hijo, si permite la extracción de semen.
Reglas aplicables
ARTICULO 2462.- Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes
para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de
este Libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede
incluir disposiciones extrapatrimoniales.
ARTICULO 2463.- Reglas aplicables. Las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a
los testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este Título.
Art. 2463: se aplican las reglas generales de los actos jurídicos se aplican a testamentos.
ARTICULO 2464.- Edad para testar. Pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del
acto.
Art. 680. Como el artículo autoriza al hijo adolescente (mayor de 13 y menor de 18) a reconocer
hijos, podría hacerlo mediante un testamento. Sólo reconocer, no disponer sus bienes. Esto surge
de algunos doctrinarios.
ARTICULO 2645.- Forma. El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República
según las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la
residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al momento de testar o por las formas
legales argentinas.
ARTICULO 2647.- Capacidad. La capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige por el
derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto.
Art. 2647: Derecho aplicable. La capacidad para otorgar testamento, modificarlo o revocarlo el
testamento. Es el domicilio del testador al momento de hacerlo.
Art. 2466: La ley que rige la validez del testamento, su contenido, su nulidad, es la ley vigente al
momento de la muerte del testador.
ARTICULO 2466.- Ley que rige la validez del testamento. El contenido del testamento, su validez
o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador.
Si hay una condición prohibida cae la condición, pero se hereda igual. Ejemplo: te dejo este depto.
para que hagas un prostíbulo.
Interpretación
Art. 2470: Interpretación. Deben interpretarse adecuándose a la voluntad real del causante.
Este artículo marca que se va a ver la voluntad real del testador, el juez es quien la ve.
Debe interpretarse de acuerdo al contexto total del acto, es decir una interpretación sistémica de
todas las disposiciones testamentarias e incluso las circunstancias en que otorgó el testamento.
Las palabras se deben interpretar de acuerdo a su uso corriente, salvo que el testador haya
querido darles un sentido técnico.
Forma
La ley vigente al momento de testar.
ARTICULO 2472.- Ley que rige la forma. La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del
testamento.
ARTICULO 2473.- Requisitos formales. El testamento puede otorgarse sólo en alguna de las
formas previstas en este Código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de
testamento no pueden extenderse a las de otra especie.
La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento, sin que se
pueda suplir por prueba alguna.
ARTICULO 2474.- Sanción por inobservancia de las formas. La inobservancia de las formas
requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total; pero, satisfechas las formas
legales, la nulidad de una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto.
Hay libertad para elegir la forma que se quiera, pero sólo dentro de esas dos formas previstas.
Imposibilidad de reconstruir testamento: Si se prueba que eso que está escrito o se rompió por
voluntad del testador. SIno, si lo hizo una mano extraña, es válido el testamento.
Firma
ARTICULO 2476.- Firma. Cuando en los testamentos se requiera la firma, debe escribírsela tal
como el autor de ella acostumbra firmar los instrumentos públicos o privados. Los errores de
ortografía o la omisión de letras no vician necesariamente la firma, quedando su validez librada
a la apreciación judicial.
La firma es un elemento esencial del testamento ológrafo y del por acto público. Si el testador no
supiere o pudiere firmar es admitida la firma a ruego de un tercero.
La firma denota la voluntad del acto, indicando que el testador ha querido testar de esa forma y
con las disposiciones testamentarias que se expresan en ese documento.
La firma debe estar impresa al pie del testamento, debajo de las disposiciones testamentarias.
Ológrafo
ARTICULO 2477.- Requisitos. El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los
caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del
testador.
La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o
elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta.
La firma debe estar después de las disposiciones, y la fecha puede ponerse antes de la firma o
después de ella.
El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es
válido si aquél le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una disposición de orden
público.
Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si han sido hechos por
orden o con consentimiento del testador.
Es el que se redacta por sí mismo el testador, sin intervención de oficial público ni testigos,
escribiéndolo íntegramente de puño y letra incluyendo la firma y fecha. Que sea su letra, la firma y
la fecha son requisitos formales.
Este tiene que ser manuscrito por parte del testador. Va a tener que tener fecha cierta o
determinable. Debe estar firmado al final de todas las disposiciones.
Mediante escritura pública, ante escribano y dos testigos. Los testigos tienen que ser capaces, sino
es nulo.
Se debe hacer lectura del testamento, firmado por el testador y dos testigos. Deben estar del
comienzo al fin del acto. Tienen que estar presentes todo el tiempo, sino es nulo.
Se puede poner la huella y el por qué se pide la firma a ruego, es muy importante poner la causa.
Testigos
Son un elemento necesario. Su principal función es asegurar y controlar la seriedad del acto, la
libertad con la que el testador ha actuado, la autenticidad de sus disposiciones, la fe que el
escribano otorga a las disposiciones de voluntad testamentaria y la regularidad del acto.
Art. 2481: los testigos deben ser capaces al momento de otorgarse el acto.
Testamento consular
Se hace en un país extranjero ante el ministro plenipotenciario, ante dos testigos deben estar
domiciliados en el lugar de otorgamiento.
Si un tutor o curador poseen los bienes dejados por testamento, se presume que hay mala fe si no
lo lleva a la herencia y sigue en posesión.
Si hubiese una disposición para que hereden por testamento alguno de estos, se tiene como de
ningún valor.
El dolo debe ser grave, esencial y empleado para obtener la celebración del acto. Se afectó la
voluntad del testador para que redacte un testamento, revoque uno anterior.
Si hubo violencia, coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre la persona para determinarla
contra su voluntad.
La simulación solía usarse para esconder al verdadero beneficiario o eludir su incapacidad para
recibir por testamento. El CCC sanciona con nulidad aquellas disposiciones testamentarias
realizadas por interpósita personas.
ARTICULO 2483.- Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden
suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas
interpuestas. Se reputan tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, los
descendientes, y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder.
Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados
por el testador son considerados de mala fe.
Acción de nulidad
Es una forma de impugnar el testamento o alguna de sus disposiciones. Su fundamente radica en
la existencia de un vicio de la voluntad, en la simulación, incumplimiento de las formalidades
impuestas, en la falta de capacidad del testador, o en la inhabilidad de quien resulta beneficiario.
Art. 2469: Acción de nulidad. La puede ejercer cualquier interesado, con vocación actual o
eventual. La carga de la prueba la tiene quien la invoca.
Hay imposibilidad de accionar cuando uno ratifica las disposiciones testamentarias o si entregó la
parte que correspondía.
La inobservancia de las formas provoca la nulidad total, aunque si es por defecto de forma, la
nulidad de una cláusula o disposición no afecta a las otras.
Diferenciar entre nulidad absoluta (art. 386 y 387 del CCC) o nulidad relativa (388 CCC).
La acción de nulidad prescribe a los dos años desde la muerte del testador o desde que se conozca
la existencia del testamento o desde que se tenga conocimiento del vicio que afecta al mismo,
pero siempre luego de la muerte del causante.
Art. 2475: No se puede subsanar el testamento. Debe realizarse un nuevo testamento cumpliendo
con las formalidades.
No se puede poner esta cláusula. Va a heredar Daniela y luego, la van a heredar sus herederos, no
quien yo diga. NO invalida la disposición.
Las disposiciones testamentarias pueden tener plazo, condiciones, siempre dentro de lo legal.
Disposiciones testamentarias
Es el contenido del testamento. Lo que se puede poner dentro de un testamento.
¿Se puede solamente disponer del patrimonio dentro de un testamento? ¿Puede haber
disposiciones extrapatrimoniales? Si. Se puede poner qué hacer con el cadáver, el reconocimiento
filial de un hijo, la designación de tutores para hijos menores de edad, los recuerdos de familia se
pueden disponer (son cosas que no tienen valor para el acervo), se puede perdonar la indignidad
de algún heredero (totalmente expreso o dejándole un beneficio de algo, tipo un legado, posterior
a la fecha de la indignidad y se entiende que lo perdona), etc.
Se puede establecer el usufructo para una persona y la nuda propiedad para otra. El usufructo es
vitalicio, así que cuando muere una persona, la nuda propiedad ya le queda a la otra.
Todas las disposiciones de adentro del testamento pueden tener, como todo acto jurídico,
condición, plazo o cargo.
- Con condición: te dejo tal auto SI te recibís de abogado. Hay condiciones prohibidas para
cualquier acto jurídico, ejemplo “Si te casas con Laura, te dejo tal departamento.”. No se
puede poner la condición de no hipotecar ni nada, para eso está la condición de no
disponer por 10 años y nada más que ese plazo. Tampoco una sustitución de residuo (le
dejo esto a Laura y cuando Laura fallezca, le vaya a Mónica).
La condición tiene lugar cuando las partes subordinan la adquisición o la resolución de un derecho
a un hecho futuro e incierto. Puede ser suspensiva o resolutoria.
- Con cargo: te dejo mi auto si llevas todos los meses a mi hermano al hospital a control
médico. Es que haga algo con el bien, eso es el cargo.
El cargo es una obligación accesoria impuesta por el testador al heredero o al legatario. Los
beneficiarios del cargo son aquellos que resultan favorecidos con la modalidad.
- Con plazo: una suma de dinero como renta vitalicia o una suma de dinero en tantos años.
Se hace con la masa, ningún heredero debe poner de su plata. Generalmente, si hay una
cuenta de banco se pone en plazo fijo así genera intereses y se paga de ahí.
Contempla los dos tipos de plazos posibles: suspensivo o resolutorio. Cierto o incierto.
La única excepción de tocar la parte de la legítima de los otros es la mejora por discapacidad (es un
⅓ de la legítima total). El mismo CCC avala y permite esa mejora. De otra manera, no se podría
afectar la legítima de ningún forzoso.
Institución de herederos
La institución de herederos es la designación por parte del testador de su sucesor a título
universal. Se la ha definido como la disposición testamentaria por la cual el causante llama a una
persona para sucederlo en la universalidad de sus bienes, o en una parte alícuota de ellos, con
vocación eventual al todo.
La individualización del heredero debe ser inequívoca, no debe dejar dudas acerca de la identidad
de la persona instituida.
Tipos de legados
El legado es una disposición testamentaria por la cual el testador realiza una atribución
patrimonial a favor de determinada persona. El beneficiario de la disposición es el legatario.
Los legatarios son llamados a la sucesión como adquirentes a título singular de los bienes que el
testador les atribuye. La función jurídica es distinta de los herederos, ya que, como sucesores en
los bienes, son los destinatarios de las liberalidades del causante, cuyo cumplimiento pesa sobre
los herederos como cargas de la herencia.
Es toda disposición de uno o más objetos singulares, o universalidades de cosas, sea que existan
en la herencia o que deba adquirirlas el sucesor universal para transferirlas al beneficiado.
Pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aun los que no existen todavía pero
existirán después. Son cosas y derechos con valor patrimonial cuya enajenación no estuviera
expresamente prohibida.
El CCC lo que hace es hablar de distintos tipos de legados dentro del de cosa determinada:
- Cosa cierta: tienen por objeto un bien material cierto y determinado que debe pertenecer
al testador. Existe efectivamente en el patrimonio del testador y está individualizada con
particularidad.
- Cosa determinada gravada: si la cosa está gravada con alguna carga, es el legatario quien
debe responder por las obligaciones que emerjan de la misma, teniendo como límite el
valor de la cosa legada. Ejemplo, con un impuesto, hipoteca o prenda. Al momento de la
partición se toma el valor del bien con la deuda descontada. Si salía $100 pero todavía hay
que pagar una deuda de $30, le atribuimos $70. Esto se usa para calcular la legítima.
- Legado de género: Cuando el testador realiza un legado de género sin especificar a quien
corresponde la elección de la cosa, corresponde al heredero.
En clase: le dejo a Daniela una de mis motos. No aclara qué bien, y se puede optar por la
calidad de la cosa. El legatario es quien elige cuál. Y si hay una sola al momento de la
muerte, esa es la que elige.
- Legados alternativos: estos legados dan la opción de elegir entre dos o más objetos. El
testador puede disponer qué persona es quien elige el objeto.
Clase: “te dejo el cuadro de Da Vinci o de Rembrandt”. El legatario elige, y el otro va al
acervo.
¿Qué pasa si alguien está pidiendo la reivindicación de la cosa? ¿Puede ir por la otra? Si, si
es alternativo si. Si es de cosa cierta y determinada, no. Ejemplo, un heredero pide el de
Rembrandt, entonces el legatario se queda con el Da Vinci.
- Legado de cosa ajena: No es válido, pero el CCC establece tres casos donde puede
convalidarse. Cuando el testador adquiera la cosa luego de realizar el legado. Cuando el
testador impusiera al heredero la obligación de adquirir la cosa para transmitírsela al
legatario. Si antes de abrir la sucesión, el legatario la hubiese adquirido, se le debe el
precio equitativo de la misma.
Se deja la instrucción al heredero para que compre esa cosa, inclusive le puedo dejar el
dinero para que la adquiera. Si el legatario la adquirió antes de la apertura de la sucesión,
le dan la plata. Pero no es válido dejar una cosa ajena sino.
- Legado de liberación de deuda: liberar al deudor de pagar una deuda. O un legado de
crédito, que es transmitirle al legatario un crédito del que el testador es titular.
- Legado con determinación de lugar: Si no se encuentra nada, listo. Si puede probar que ha
sido removida del lugar, entonces si.
- Legado de alimentos o de pago periódico. Impone a los herederos la obligación de
cumplir periódicamente una prestación a favor del legatario. Para los menores de edad o
incapaces se llama de alimentos. Para el mayor de edad se llama pago periódico. Pero es
lo mismo. Es darle una cuota de dinero todos los meses.
- Legado de cosas fungibles: para que sea válido el testador debe determinar por número,
peso o medida la cantidad.
- Legado de cosa futura: el testador lega una cosa que aún no está en su patrimonio, pero
que se incorporará a él antes del fallecimiento. Si la cosa no llegara a existir sin culpa del
heredero, el legado no tendrá objeto y carecerá de valor jurídico. Si el bien ingresó y el
causante lo enajena o consume antes de su fallecimiento, se considera revocado.
- Legado al acreedor: como el causante tenía deudas, por ejemplo con un amigo, le deja un
legado a su amigo. Salvo que lo diga expresamente, ese legado no compensa la deuda. Si
no dice nada, no se puede imputar a la deuda.
- Legado de bien en condominio: El testador lega una cosa de la cual no es el único
propietario, por lo que se entiende que transmite los derechos que le correspondían.
En clase: se puede dejar una casa a dos personas y determinar el porcentaje que le
corresponde a cada uno. Si un legatario no lo acepta, no acrece al otro así que va a la
masa. Salvo que aclare el testador que puede acrecer el otro legatario.
Derecho de acrecer
Es aquel derecho que le permite al heredero o legatario aprovechar la parte de su coheredero o
colegatario cuando este no la recoge.
Los herederos tienen vocación universal, por eso cuando los restantes no están pueden expandir
su vocación a la totalidad de la herencia. Pero, los herederos de cuota o los legatarios tienen una
vocación limitada al legado. Por ello, el testador puede disponer expresamente en su testamento
que les reconoce el derecho de acrecer.
También puede presumirlo la ley cuando el testador instituye varios herederos en una misma
cuota o atribuye conjuntamente un bien, porque eso conlleva el derecho a acrecer sobre la
porción perteneciente al coheredero o legatario que finalmente no recibe.
Caducidad
La caducidad sobreviene por algo que no es voluntad del testador. Las causales son:
Pero si es una condición prohibida (ejemplo, le dejo este plazo fijo para que ponga un local de
venta de droga) cae la condición, pero no la disposición.
Revocación
La declaración de voluntad que el testador materializa en el testamento tiene como destino regir
para después de su muerte. Hasta ese momento, los instituidos no adquieren derecho alguno, y el
testador puede modificar su voluntad exteriorizando dicho cambio, puesto que el testamento es
un acto esencialmente revocable.
La revocación puede provenir de una voluntad expresa (testamento o posterior) o tácita (la ley
dispone ese efecto) del causante.
- El testamento posterior revoca al anterior en las disposiciones que sean contrarias. Pero si no son
contrarias, se complementan.
- Se destruye el testamento ológrafo: debe ser una destrucción total, no debe ser legible la
voluntad. Se debe romper el papel en el cual fue escrito. Debe ser un acto llevado a cabo por el
testador, o por un tercero siguiendo una orden del testador. Deben estar afectados todos los
originales que existan del testamento.
- Si hay matrimonio después de hacer el testamento, la ley considera que cambian los afectos. El
testamento anterior no sirve, salvo que se beneficie al cónyuge en ese testamento.
- Por las mismas causales de indignidad, la ingratitud del beneficiario, el incumplimiento de los
cargos. Es lo mismo que para las donaciones.
Nulidad
Se puede pedir la nulidad por cualquier defecto formal, vicio en el consentimiento, incapacidad del
testador.
- Por violar prohibición legal: testamentos conjuntos, otorgados por mandatarios, que no se baste
a sí mismo, disposiciones a favor de quienes no pueden suceder.
- Por defectos de forma: no cumple con las formas del testamento ológrafo o del por acto público.
- Por cuestiones de capacidad del testador: está privado de razón, es incapaz, tiene limitaciones de
comunicación, es menor de edad.
Cláusulas inválidas
El abogado no puede ser beneficiario. El escribano tampoco.
Albacea
Cobra un sueldo, se le puede dejar un legado como pago. Lo puede disponer el juez. Puede tener
funciones determinadas. Puede haber pluralidad de albaceas, con funciones determinadas o
generales, o en conjunto.
NO SE TOMA
TP disposiciones testamentarias
En un testamento ológrafo otorgado el 10-05-2010 con las formalidades legales, la testadora Beatriz Puriel
afirma: “Dejo a Pedro Morocho el 60% y a mi hermano Adrián Puriel el 40% de los plazos fijos ( U$S 200) que
tengo en el Banco HSBC de San Miguel del Monte. A Pedro también le dejo la hacienda (U$S 400) existente
en mi campo de la localidad de San Miguel del Monte.
Lega además, en el mismo testamento a Emma, su mejor amiga, un depto que tenía en Costa del Este (U$S
500), con una deuda por U$S 100, debido a que se habían realizado mejoras en los últimos meses.
La causante falleció en CABA el 20-05-2016, dejando además del plazo fijo y la hacienda, el campo de San
Miguel del Monte (U$S 250).
Adrián Puriel murió el 15-02-2013. Al momento de la muerte de Beatriz quedan vivos su padre José Puriel y
su hermana Antonia Puriel.
Responda:
El heredero tiene derecho a acrecer, el legatario no. Aunque otros denuncien, Emma y Pedro se
quedan con lo que les dejaron en el testamento.
2.
La legítima de los forzosos es ½ porque el único heredero forzoso es el padre. La legítima es de 625
y la parte disponible es de 625.
3. Para Adrián, que murió primero, su disposición caducó y cae. No es eficaz esa disposición, es
ineficaz. El resto de las disposiciones son eficaces.
Se debe adjudicar la herencia a José que es el padre. La sucesión es mixta porque tiene
testamento.
Bienes Testamento
plazo fijo HSBC 200 Pedro plazo fijo HSBC 120
Hacienda 400 Adrian plazo fijo HSBC 80
Dpto costa del este 500 Pedro hacienda 400
Campo San Miguel del Monte 250 Emma dpto costa del este y deuda
500
Deuda -100 Total legado 1100
Total acervo 1250
Total a entregar como legado1020
antes de legitima
Herederos
Pedro (testamentario)
Adrian (testamentario) Fallece antes de la muerte de la causante, no hereda
Emma (testamentario)
Jose (forzoso) Legitima por forzoso: 625 395 Legado que excede la legitima
Despues de reduccion
Práctica legítima
CASO A:
En octubre de 2016 falleció Doña Berta, casada en únicas nupcias, en régimen de gananciales con Don
Camilo, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, en el cual legó el usufructo universal y vitalicio de todos sus
bienes a su marido ($1.000.-) y en el remanente instituyó herederos universales a sus tres hijos.
Posteriormente fallece Don Camilo, quien deja un testamento en el que lega la legitima estricta que establece
el Código Civil por partes iguales sus hijos Mario y Dionisio, a su otro hijo Ernesto lo instituye heredero
universal del remanente de sus bienes y a María (esposa de Ernesto) le lega el auto que había recibido de la
herencia de su tía ($500). Al fallecer Camilo deja la casa familiar ($800.-); y un campo comprado con el ahorro
de la ganancia del bingo, al cual iba seguido ($800.-).
1) Indique cuántas sucesiones observa, y clasifíquelas. Indique sucesores de cada una de ellas,
clasifíquelos en forma completa.
2) Calcule la legítima que corresponde en la sucesión de Camilo. Indique porción disponible e hijuela de
cada sucesor.
3) Indique si el legado del testamento de Camilo afecta la legitima, exprese qué podrían hacer los
sucesores si se ven perjudicados.
2.
Acervo
PROPIOS GANANCIALES
Auto 500 Se lo lega a María Casa familiar 800
Campo 800
ACERVO TOTAL No tenemos cónyuge, así que no hay que hacer la legítima separada.
1300
Legítima 867
Cada hijo 289
Tercera disponible
433
3.
CASO B:
Carlota era francesa y de estado civil viuda. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial emigró a las Américas
y se radicó en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina.
La semana pasada; viajó a Toulouse, Francia, a reencontrarse con sus familiares. A los tres días de arribar
falleció a consecuencia de un golpe que recibiera en la cabeza, al caérsele encima una maceta que se
desprendiera del 3er piso de un edificio por el que pasaba.
A su muerte Carlota dejó una cuantiosa fortuna que incluye inmuebles en la provincia de Río Negro ($20.000),
en la provincia de [Link]. ($15.000), en la Ciudad de Bs. As ($50.000), y en París (Francia) ($15.000).
Carlota tenía cuatro hijos –Lucy, Marion, Louise y Gerard-;
Lucy estaba casada con Dominique y tenía dos hijos X e Y. Marion era soltera. Gerard, pre-falleció 2 meses
antes que su madre. Estaba casado con Brigitte y de dicha unión nacieron tres hijos (A, B y C); El nieto C a su
vez, tiene una hija extramatrimonial reconocida voluntariamente llamada Colette. Acaecida la muerte de Carlota,
C renunció a la herencia. Asimismo, Carlota tenía cuatro hermanos, uno de ellos pre-fallecido, quien tenía un
hijo Z.
En vida, Carlota realizó un testamento, por el que le legaba a su vecino una obra de arte valuada en $60.000.
Asimismo, dos meses antes de fallecer, Carlota le donó a su cocinera de toda la vida la suma de $10.000.-,
para que esta pudiera viajar a España a visitar a su madre.
El inmueble en Francia no forma parte del acervo en Argentina, sino que se tiene que abrir el
proceso en Francia por ese inmueble.
Total del acervo: 155.000
La legítima es de ⅔ porque hay hijos: 103.333, se debe dividir en 4 (uno por cada hijo, porque
como Gerard falleció van en representación sus hijos). Como Gerard está muerto, sus hijos pueden
ir en representación, y como C renunció, su hija Colette puede ir en representación.
En el parcial ponemos como que van, o ponemos que tienen la posibilidad de ir, pero los
consideramos como que van.
Como el legado es de 60.000 y la donación es de 10.000, tenemos que reducir el legado que
supera la parte disponible (51.667).
Si hubiese estado casada con Jean Paul, presumimos que todos los bienes son gananciales porque
no se aclara que son propios y la ganancialidad se presume.
El acervo se divide por dos, una parte se lleva JP por lo que le corresponde como marido. Luego,
sobre la mitad restante debemos calcular nuevamente la legítima.
----------------------------------
Más la parte de legítima, de partición. Qué bienes componen el acervo del causante (usufructo no,
sueldo no).
Caso práctico/modelo
El Sr. Jorge, soltero, estaba domiciliado en su inmueble ($2000), de Belgrano CABA, recibido en la
partición por la muerte de sus padres en el año 2001, y vivía de sus ingresos como bailarín
profesional y del alquiler mensual de un importante local en el centro porteño. El Sr. Jorge era titular
del usufructo del local mencionado, porque su tía Amalia se lo había dejado por testamento a su
muerte en el año 2003, mientras que la nuda propiedad su tía se la había dejado en el mismo
testamento a las dos hermanas de Jorge, Antonia y Martita. Contrató como bailarín profesional para
desempeñar el papel principal del Príncipe Sigfrido en el Lago de los Cisnes en la temporada de
primavera/2017 en el Teatro Colón de CABA, debiendo cobrar su retribución íntegra en la primera
función. Como se encontraba bailando para la Compañía de Danza en París, alojado en un hotel 5
estrellas con sus pertenencias personales ropa y joyas, adquirió en efectivo un automotor Smart
($500) a su nombre en Francia el 15 de marzo de 2017, pero falleció en Paris el 31 de marzo del año
2017. Jorge dejó un testamento a favor de su amigo y compañero el bailarín Julián, dejándole su traje
del Príncipe Sigfrido ($200). Martita pagó los impuestos del inmueble de Belgrano ($100) y pagó el
arreglo de unas filtraciones de agua en las paredes y la pintura ($200). Martita hizo los trámites y
trajo los restos mortales de Jorge a nuestro país, dándole cristiana sepultura en el Cementerio de La
Recoleta. Antonia renunció a la herencia de Jorge gratuitamente a favor de sus propios hijos Ernesto
y Catalina.
1) Exprese cuántas sucesiones observa, indicando la debida clasificación completa para cada una.
Indique los sucesores mortis causa que observa en cada sucesión, con la debida clasificación completa para
cada uno.
Sucesión de los padres: Jorge, Antonia y Martita (forzosos). Es Mortis Causa, universal e intestada
o legitima
Sucesión tía Amalia: Jorge, Antonia y Martita (legatarios). Es mortis causa, singular y testamentaria
Sucesión Jorge: Julián (testamentario, legatario de cosa cierta y determinada), Antonia y Martita
(Legítimos no forzosos). Esta es mortis causa, universal para las hermanas y singular para Julián, y
mixta la sucesión
Sucesión de los padres: Sucesores legítimos y legtimarios. La investidura es de pleno derecho art
2337
Sucesión Jorge: Julián es sucesor testamentario legatario, y la hermana y sobrinas (por
representación) son sucesoras legítimas con investidura por reconocimiento judicial. La
investidura no es de pleno derecho art 2338
Si, es necesario abrir el proceso para transferir el inmueble y el auto. Además hay un testamento,
ese heredero necesita que se abra para adquirir el traje.
3) Indique si Martita debió requerir autorización judicial por los gastos realizados. Indique si podría reclamar el
pago de los gastos realizados, en qué proporción, contra quién y sobre qué bienes. Indique si los restantes
herederos deberían responder por los gastos realizados por Martita, en qué proporción de la deuda deberían
responder, y si deberían responder con sus propios bienes.
No requería autorización judicial para realizar los gastos art 2324. Son actos de conservación y
medidas urgentes.
Por eso puede reclamar el pago de estos gastos a martita (la mitad de lo que pago), contra el resto
de los coherederos en proporción de lo que luego le corresponda a cada uno (ninguna perdió la
resp limitada). En principio deberían responder con los bienes de la herencia. En caso de que no
disponga de bienes indivisos. Art 2349
4) Indique ley aplicable (materia, tiempo y territorio) y juez competente en la sucesión de Jorge (materia y
territorio). Indique, conforme nuestra normativa, si resultaría necesario tramitar la sucesión en otro país para
traer el Smart a nuestro país y las pertenencias personales.
Ley aplicable a la sucesión de Jorge la del último domicilio del causante. Es en Belgrano CABA, por
eso el juez competente es civil patrimonial de CABA.
Ley aplicable es la ley vigente al momento del fallecimiento, que es el código civil y comercial.
Los bienes muebles se traen mediante exhorto, no se abre proceso sucesorio en Francia. Solo para
inmuebles se abre afuera.
5) Indique los bienes que forman el acervo hereditario de Jorge. Indique a partir de cuándo se podría pedir la
partición en la sucesión de Jorge; realice la partición de acuerdo al CCyCom.
Bienes: inmueble (2000), Smart (500), traje (200). Total de 2700 del acervo hereditario.
La partición la podemos pedir una vez que esté aprobado el inventario y avalúo del acervo. A partir
de ahí, en cualquier momento.
No hay gastos porque martita los pago. O sea que no quedan gastos. (300p pago).
La partición empieza con la asignación de los 200 para Julián del traje. Quedan 2500, divido dos es
1250 en partes iguales cada hermana. Pero por el pago de deudas se le descuenta a Antonia y se le
da a martita (colación de deudas), que a ella le corresponde la mitad de los gastos o sea 150. Por
eso a martita le quedan 1400 a Martita y 1100 a Antonia. Cada hija de Antonia después recibe 550.
1) Enumere los sucesores de ALEJANDRO y especifique tipo de sucesor en cada uno según las
clasificaciones que conoce.
2) Exprese tipo de proceso sucesorio y el juez competente para entender en el sucesorio (materia y
territorio).
3) Exprese valor total de la herencia, el valor de la legítima y de la parte disponible, y el valor de la parte
que le correspondería en definitiva a cada sucesor.
4) Exprese si ALEJANDRO tenía alguna inhabilidad para testar por la forma elegida o por alguna otra
forma de testamento. Exprese las formalidades que debe reunir la forma elegida.
5) Especifique los tipos de legado que observa en el testamento. Explique la responsabilidad de los
legatarios en estos tipos de legados por las deudas del causante.
1. Gretel y Ángel son herederos legítimos legitimarios o forzosos. Tienen vocación actual.
Están instituidos de pleno derecho.
Ana es heredera testamentaria heredera de cuota, tiene vocación actual pero se debe
instituir por reconocimiento judicial. Los socios también.
2. Es una sucesión mortis causae, mixta. El acervo es universal. Es competente el juez civil y
comercial de la provincia de Buenos Aires. La ley aplicable es la del último domicilio del
causante, que es la ley argentina.
3. Total del acervo: $350. Parte legítima: $175, así que Gretel y Ángel heredan $87,50 cada
uno.
Ana hereda $175 que es la parte disponible.
La disposición testamentaria de los libros es nula porque se los deja a los socios que fueron
testigos por acto público. Según el art. 2482 inciso B no pueden ser beneficiarios.
4. Al tener los brazos amputados, no podría firmar. Entonces, debería haber pedido la firma a
ruego. No puede hacer un testamento ológrafo, excepto que haya sido con fecha anterior
al accidente.
Los requisitos del testamento por acto público, que es el que puede hacer, están en el art.
2479 (se hace frente escribano público y con la presencia de dos testigos que sean
capaces).
5. Los socios son legatarios de cosa cierta y determinada, los libros. Ana es testamentaria,
pero heredera de cuota, de la parte disponible, no acrece.
Tienen responsabilidad limitada todos por la parte que reciben.
En la adopción plena, Pablo desaparece completamente. Pero, en la adopción simple los bienes
que son donados por la familia de origen, vuelven a la familia de origen, por todo lo demás hereda
el adoptante.
Si Ángel le hubiese hecho una donación antes de adoptarlo, y tuviese hermanos, no tendría que
colacionar. En cambio, si hubiese sido un reconocimiento si colaciona, porque es retroactivo.
Una vez que el testamento cae todo, recién ahí reduzco donaciones.
Si los libros hubiera que haberlos repartido, al heredero de cuota le reducimos la parte de lo que
se llevaría (se llevaría 125, en vez de 175). No es a prorrata porque no son iguales.
Fallo premoriencia y postmoriencia para representación
El tema del fallo en comentario se centra en el derecho que reclaman los nietos para heredar al
abuelo, girando la discusión en torno a determinar si necesitaban acreditar el carácter de
herederos de su padre o si heredaban al abuelo directamente por derecho de representación.
Entre los principios de la sucesión intestada encontramos que la sucesión se defiere por órdenes
(grupos de parientes), en este caso analizado el primer orden u orden de los descendientes, y
dentro de cada orden se defiere por grados, de manera que el grado más próximo excluye al más
remoto, o sea que en este caso comentado el padre excluye a los nietos en la sucesión del abuelo.
La excepción a este principio es el derecho de representación, que permite a los descendientes
(del hijo o hermano del causante) ocupar el lugar de su padre o de su madre para heredar
directamente al causante pero por referencia a la posición hereditaria de aquel que “representan”
o cuyo lugar ocupan, en virtud de “fallas” o defectos legales, en la vocación de aquel ubicado en
grado preferente. Se nos ha enseñado que esta excepción surge a partir de la injusticia que implica
la premoriencia de los hijos a su padre, a contrario del curso natural y ordinario de las cosas que
supone que los hijos sobreviven a sus padres, de manera que frente a este desgraciado suceso la
ley permite a los nietos (descendientes) ocupar el lugar de su padre prefallecido para suceder a su
abuelo junto con sus tíos (los otros hijos sobrevivientes del abuelo); se nos ha dicho que “el afecto
desciende como el río”, y se supone que el abuelo amaba tanto a sus nietos (hijos de su hijo
prefallecido) como a sus otros hijos que lo sobreviven. O sea que este derecho tiene su origen
precisamente como efecto de la “premoriencia”, ya que si la muerte causa la transmisión de la
herencia al sobreviviente, el hecho de haber fallecido antes que el causante no permite heredar
precisamente porque ya no se es persona física en el instante de la muerte del causante de la
sucesión. Luego se han agregado otras situaciones que dan lugar al derecho de representación,
tales como la renuncia a la herencia, la indignidad o la desheredación del sobreviviente3 .
Considerando que el padre de los presentantes había muerto con posterioridad al abuelo, el
llamamiento hereditario preferente correspondía al padre quien había sobrevivido al abuelo y
estaba en grado preferente dentro del orden de los descendientes8 , por ello excluía a los nietos
(sus propios hijos) en la sucesión del abuelo.
Esto significa que el padre tenía vocación actual y los nietos vocación eventual, por ello el padre
había incorporado a su patrimonio inmediatamente a la muerte del abuelo, el derecho de opción9
, o sea el derecho de elegir entre la aceptación y la renuncia a la herencia de su propio padre, y los
nietos del causante actualizarían su vocación si su padre no quisiera o no pudiera aceptar la
herencia, en este caso si renunciara o fuera declarado indigno (porque no se podría modificar el
hecho de que no estaba prefallecido a la muerte del abuelo, ya que lo había sobrevivido).
Al morir el padre se había operado el llamado a su herencia para sus propios hijos, y dentro de esa
herencia estaba el derecho de opción en la sucesión de su propio padre10 .
Cabe aclarar que mientras no se acepte la herencia es un “sucesible” que todavía no asumió los
derechos y obligaciones del heredero, y no es considerado todavía como heredero, no existe un
titular de la herencia, sino un “titular de la vocación hereditaria”11, ya que el llamamiento podrá
resolverse con la renuncia expresa del llamado. Se ha dicho del derecho de opción que no es una
mera expectativa o simple poder jurídico, sino un derecho subjetivo del titular de la vocación
hereditaria que contiene “facultades de actuar y de pretender: la de pretender que nadie adquiera
entre tanto la herencia, ni con la aceptación, ni con la ocupación, ni con la usucapión”.
Consecuentemente, y a primera vista, podríamos observar dos llamamientos mortis causa, por la
muerte del abuelo al padre de los presentantes, y por la muerte del padre a sus propios hijos
(nietos del abuelo fallecido). De manera que a los llamados a la sucesión del padre se le presentan
dos derechos de opción, uno de ellos en la sucesión su padre y aceptada esta, el derecho de
opción en la sucesión del abuelo incluido en esta herencia aceptada. Los nietos tienen que aceptar
en todo caso la herencia del padre, ya sea que en esta misma situación (aceptantes de ambas
herencias) se los considere como sucesores del padre o como sucesores del abuelo por derecho
propio, según distintas posiciones doctrinarias. En efecto, en la postura predominante, el derecho
a aceptar la herencia del primer causante (en nuestro caso comentado: el abuelo) es un derecho
del llamado a esa sucesión (o sea: el padre de los presentantes) y no los convierte en sucesores
por derecho propio del primero (del abuelo), sino que suceden mediatamente (porque suceden a
su padre), por ello no resultaría necesario tener capacidad para heredar al primer causante sino al
segundo14; otra postura considera que al aceptar la herencia del transmitente (padre) y del
primer causante (abuelo), se convierten en sucesores del primer causante (abuelo) porque el
transmitente (padre) como murió sin haber aceptado no había adquirido esa herencia sino
solamente “el derecho a adquirirla” 15 .
Como hemos conjeturado en el párrafo anterior, los nietos podrían renunciar a la herencia del
abuelo en ejercicio del derecho de opción que le correspondía a su propio padre post fallecido, y
concurrir a la herencia del abuelo por derecho de representación del renunciante.
Como el padre había fallecido con posterioridad al abuelo, tenía la facultad de aceptar o renunciar
a esa herencia, y como no había ejercido el derecho de opción todavía, transmitió con su muerte
idéntico derecho a sus propios hijos, o sea, los nietos del abuelo (art. 3419 CC). En ejercicio del
derecho de opción de su padre, podrían renunciar a la herencia (del abuelo) deferida a su
causante (su padre), provocando una falla en la vocación de su padre (la renuncia16) que
permitiría tomar la herencia del abuelo en su propio nombre por derecho de representación.
Los nietos se encuentran ellos mismos en orden y grado de suceder a quien falleció primero (el
abuelo), y por la renuncia del padre, como descendientes del abuelo tienen el derecho de
heredarlo directamente por efecto del derecho de representación.
Podemos ver que la norma que no exige que el representante suceda al representado, se sustenta
sobre la falla de la vocación del hijo del causante, pero el razonamiento por el que se arriba a la
resolución equivocada, se argumenta en base a la premoriencia del padre de los presentantes,
cuando en realidad había fallecido con posterioridad al causante, por lo tanto no murió antes sino
que lo había sobrevivido, consecuentemente se le había deferido la sucesión y producido el
llamamiento a heredar con preferencia a sus propios hijos que estaban en grado ulterior con
relación al causante. El padre había incorporado a su propio patrimonio el derecho de opción en la
sucesión de su propio padre (abuelo de los presentantes) y el hecho de que hubiera muerto sin
pronunciarse provocó la trasmisión del derecho de opción a sus propios herederos.
Para heredar al abuelo “mediatamente” primero debían aceptar la herencia de su propio padre
(primer causante) y luego la del abuelo (segundo causante), operándose dos transmisiones mortis
causa sucesivas, la herencia del abuelo ingresa a la herencia del padre, y la herencia del padre –
conteniendo la herencia del abuelo- se transfiere a sus propios herederos, sus hijos (nietos del
primer causante). Para heredar al abuelo “directamente” (por derecho de representación)
también debían aceptar la herencia de su padre y renunciar por éste a la del abuelo, provocando
la delación a su favor, lo que les permitiría aceptar la herencia del abuelo, y con esta aceptación la
herencia del abuelo se transfiere directamente a los nietos, como sus herederos.
Para ejercer una de las alternativas de la opción (aceptación o renuncia) en la sucesión del abuelo
deben aceptar la herencia de su propio padre, que contiene el derecho de opción en la sucesión
del abuelo, pudiendo renunciar por su padre a la herencia que se le había deferido, y aceptarla por
derecho propio en virtud del derecho de representación sucesorio operado por efecto mismo de
esa renuncia.