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Sucesión Intestada: Fundamentos y Normativa

Este documento presenta un resumen de los fundamentos de la sucesión intestada. Explica conceptos clave como patrimonio, activo bruto hereditario, pasivo hereditario, activo líquido hereditario. También define características de la sucesión como modo de adquirir derivativo, a título gratuito y mortis causa. Finalmente, distingue entre herederos y legatarios como asignatarios a título universal y singular.
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Sucesión Intestada: Fundamentos y Normativa

Este documento presenta un resumen de los fundamentos de la sucesión intestada. Explica conceptos clave como patrimonio, activo bruto hereditario, pasivo hereditario, activo líquido hereditario. También define características de la sucesión como modo de adquirir derivativo, a título gratuito y mortis causa. Finalmente, distingue entre herederos y legatarios como asignatarios a título universal y singular.
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FUNDAMENTOS DE LA SUCESIÓN INTESTADA

Docente: Carolina Sierra.


Contenido temático:

Evaluaciones:
28 de febrero
2 de mayo.
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL AL DERECHO DE LAS SUCESIONES
Libro 3° [Link]: 1008 del C.c -1493 C.C
Sentencia C-283/11; C-238/12; Ley 1934/18
La parte esencial de la sucesión intestada está regulada en el 1008-1054 CC.
La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el derecho de dominio sobre el patrimonio de un
causante, como tal, goza de unas características:
1) Gratuito; 2) derivativo; 3) mortis causa; 4) asignaciones a título universal y singular
Como modo, permite adquirir el dominio de un patrimonio.
PATRIMONIO: Conjunto de bienes que pertenecen a un causante y se le tiene que entregar a los
continuadores de dicho causante decujus = finado = muerto- persona titular de un patrimonio que ha
fallecido. Gracias a ser titular de ese patrimonio, le va a transferir a sus causahabientes o continuadores
dicho patrimonio. Estos pueden ser:

- Herederos=asignatario a título universal: cuando se trata de la persona que va a reemplazar al


causante (en cuanto al patrimonio). Es aquél llamado a recibir TODO o PARTE del patrimonio del
causante. Este asignatario puede ser llamado por la ley o por un testamento. Ej. Muere el causante,
le sobreviven 3 hijos, su patrimonio le corresponde en 1/3 parte a cada uno. Puede que el causante
otorgue un testamento y que la libre disposición le corresponda a X…Cuando son sucesiones
INTESTADAS siempre se habla de herederos; cuando son TESTADAS, el legislador le permite al
testador designar herederos o legatarios…
Si dice que le deja el 20% a un sobrino, ese sobrino sería heredero.

- Legatario=heredero a título singular: Aquél llamado a recibir un cuerpo cierto o especie


determinada por el causante. Únicamente son llamados por testamento. No son continuadores del
causante, no representan al causante, sino que son acreedores testamentarios. Ej. Carolina es
llamada por testamento a recibir un bien específico; Jorge Roberto falleció, dejó 3 hijos, consiguió en
vida 100’de pesos con María, muere, y él le deja un caballo en vida a Carolina, esta es acreedora
testamentaria y con el testamento exige que le entreguen su legado.

Art. 673 C.C; Art. 1008 C.C; Art. 1010 C.C; 1011; 1155; 1162 C.C.
El heredero prevalece sobre el legatario. Los hijos tienen derecho a que se les reconozcan unas
legítimas rigurosas y unas cuartas mejoras.
Hay diferentes tesis que definen el patrimonio:
El patrimonio es un conjunto de derechos y de obligaciones apreciables en dinero(ambos), y que sea
transferible por causa de muerte. Ese patrimonio transferible a los continuadores
Tesis clásica: El patrimonio es un conjunto de derechos y de obligaciones = activos y pasivos que
pertenecen a un sujeto. Ej. Casa con hipoteca; carro con prenda; deudas a empleadores; todo esto hace
parte del patrimonio del causante.
Hasta aquí coinciden la tesis clásica y la moderna.
Cuando hablamos de obligaciones, se incluyen aquellas obligaciones de hacer. Ej. Celebrar una promesa;
firmar una escritura pública; los herederos tendrán que finiquitar dichas obligaciones.
Para los clásicos, todo individuo tiene un patrimonio. No existe patrimonio sin titular. Sólo se tiene un
patrimonio, toda vez que ese patrimonio es indivisible.
Escuela moderna alemana: indica que el patrimonio tiene un conjunto de derechos y obligaciones de
contenido económico, pero se diferencian de los clásicos, porque consideran que el patrimonio es
divisible y existe la posibilidad de que el patrimonio no tenga titular. Existen patrimonios autónomos y
puede existir un patrimonio sin titular.
A la luz de nuestra legislación esto no es cierto, hay patrimonios sin titular, y por eso existe la herencia
yacente; de igual manera se da la posibilidad de hablar de varios patrimonios ej. Beneficio de separación.
Murió Pedro, dejo finca, carros cuentas bancarias, a los herederos les toca todos…
23/01/18.
PATRIMONIO
 Activo bruto hereditario (acervo hereditario o patrimonio relicto)
pasivo hereditario
activo líquido
1) Activo/acervo bruto hereditario (ABH): Está integrado por todos los bienes (muebles e inmuebles)
propios o impropios que tenga el causante al momento de su muerte, sumado a lo que le pueda
corresponder por gananciales SIN TENER EN CUENTA PASIVOS. Cuando muere un sujeto lo
primero que se debe conocer es el estado civil, porque este permitirá determinar el patrimonio del
causante.
- Soltero (viudo, divorciado, con anulación del matrimonio)
- Casado (determinar si había sociedad conyugal)
- Soltera con unión marital de hecho – habrá que indagar si tenía sociedad patrimonial.
En el trámite de la sucesión para poder adjudicar el patrimonio del causante se tiene que liquidar la
sociedad conyugal o patrimonial. Sólo los gananciales y la herencia se tienen que liquidar
previamente si estaba casado. La sucesión de cada sujeto se adelanta de manera independiente…Los
gananciales del compañero supérstite son el único patrimonio…
Si no capitularon, serán bienes
SOCIALES, generando una
compensación a favor del
ANTES
Bienes muebles cónyuge aportante por el valor
(será social) que el bien tenía cuando se
aportó.
Casado con SOCIALES, sin lugar a
DURANTE
sociedad conyugal compensación.
vigente. gananciales.
Art.1771 y sgtes. ANTES Son PROPIOS.

A título oneroso Son


Bienes inmuebles sociales.
DURANTE A título de Son
donación, propios.
herencia o legado

ANTES Son propios.


Unión marital de
A título oneroso Son
hecho: Art. 3 Ley Bienes muebles sociales
54. DURANTE
A título gratuito Son
propios.

2) Pasivo hereditario: Cargas y obligaciones del causante al momento de su muerte.


Art. 1016 C.C. Antes de distribuir el patrimonio de un causante como regule la ley o lo
establezca el testamento, del acervo bruto hereditario deduzco los siguientes pasivos:
- Deudas hereditarias del causante (qué deudas dejó quien murió)
- Gastos propios del trámite de sucesión
- Honorarios de abogado
- Gastos de apertura y publicación
- Deudas fiscales tributarias (se deducen del acervo bruto hereditario)
Del acervo bruto se deducen los alimentos que por ley se le deban a ciertas personas.

- Descendientes
- Ascendientes
- Cónyuges
- Hermanos
- Personas que me realicen una donación en vida
Esos alimentos se tienen que deducir del patrimonio del causante. Los alimentos forzosos se deben
por toda la vida del alimentario hasta tanto no cambie la situación que dio lugar a la fijación de estos.
Del activo bruto hereditario (ABH) se deduce el monto de la porción conyugal a que tenga derecho el
cónyuge o compañero supérstite, menos en el de los descendientes.
Una vez se tiene el activo bruto hereditario se resta el pasivo bruto hereditario y queda el líquido, lo
que verdaderamente va a recibir.
ABH-PH = LÍQUIDO
24/01/19. Los legados que le dejan a un asignatario se pagan con la libre disposición. El legatario
depende de que alcance. (El heredero prevalece sobre el legatario).
Los legatarios son acreedores testamentarios, por ello se imputa a la libre disposición. El legado se
paga del activo líquido hereditario, de lo que queda. No se incluyen en el 1016.
La sucesión es un modo de adquirir el dominio, y como tal goza de una serie de características:
1) Modo de adquirir derivativo, porque el dominio es consecuencia de la muerte del propietario
anterior, el dominio se traslada, surge en la vocación de heredero que se tenga, pero no obedece a
un acto del asignatario, se deriva del causante, este es el verdadero titular del dominio.
2) Modo a título gratuito, es decir, el heredero o el legatario, no está obligado a pagar ninguna
contraprestación de carácter económico a cambio del derecho que le pueda corresponder, son
derechos adquiridos. Ej. muere el causante, pero no significa que sus herederos estén heredando
al causante por ser hijos, son títulos gratuitos que confiere la ley o el testamento.
3) Mortis causa, es la muerte del causante la que me permite hacerme propietaria de los bienes de la
herencia y en Colombia existen dos clases de muerte reguladas por la ley: natural: deceso del
sujeto: puede ser natural o violenta. Se prueba con el registro civil de defunción, el cual se tiene
que inscribir dentro de 2 días hábiles contados a partir del momento del deceso, y eso si el sujeto
murió después de julio de 1938. Si transcurren los dos días tiene que ser por orden judicial 1. Si
murió antes de esta fecha, la defunción se prueba con la partida eclesiástica de defunción.
Ej. Un sr. nació en el 37, su padre murió al mes de nacido, y la madre a los 10 años, este tío fue
soltero, no dejó testamento, no vivió en unión marital, etc, no dejó hijos,
Si no hay descendientes, pero tuvo ascendientes, hay que averiguar cuando murieron los
ascendientes.
4) Declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento, es un trámite de jurisdicción
voluntaria, que se tiene que adelantar ante juez de familia del domicilio del lugar donde está el
desaparecido, cuando han transcurrido más de dos (2) años contados a partir de que se tuvieron
las últimas noticias del desaparecido y se tendrá que probar que se han agotado todos los medios
necesarios para encontrarlo y que no ha sido posible encontrarlo. Puede iniciar este proceso
cualquier interesado o que acredite esta calidad. El juez admite la demanda, ordena una serie de
publicaciones: en un periódico de amplia circulación nacional o local y en una emisora, durante el
proceso, mínimo 3 edictos más, entre los cuales debe mediar un promedio de 4 meses. Desfijado
el edicto, el juez podrá practicar las pruebas que quiera o las pruebas de oficio que considere
convenientes, si no aparece desfija y declara la muerte presunta por desaparecimiento, último día
del primer bienio desde que se tuvo noticia por última vez + consultar más. Ejecutoriada la
sentencia se ordena la inscripción de la misma en la notaria y se oficia a la Procuraduría nacional
del registro civil, a la policía, a la DIAN,
Consecuencias: cesan los derechos civiles, políticos y personales
No reviven aunque aparezca al otro día, se disuelve la sociedad conyugal, pierde la patria
potestad, patrimonialmente se abre el proceso de sucesión.

1
Es muy delicado que no se inscriba en este tiempo porque otra persona podría hacerse pasar por el fallecido,
adquirir deudas con su documento, cometer delitos, etc.
Si reaparece tiene que iniciar otro proceso en el cual se rescinda (deje sin efectos) la sentencia
anterior, se cancela el registro civil de defunción, se oficia a la registraduría para que tenga nueva
cédula. No recupera los derechos personales, ni el matrimonio ni la patria potestad.
Patrimonialmente, si han transcurrido más de 10 años, no tiene derecho a que le devuelvan nada,
pero si aparece antes, tiene derecho a recuperar sus bienes en el estado en que se encuentren, sea
que estén embargados, hipotecados, etc., los recobra en ese estado.

5) Se adquieren asignaciones a título singular y universal.


6) Por ella se adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles por causa de muerte.
28-01-19. (grabación ok)
Art. 1009 CC. Hace una clasificación de los diferentes tipos de sucesiones que se pueden tramitar en
Colombia.
1) Sucesión legal intestada o abintestada: Art.1037 y siguientes del cc. Modificada por la Ley 29/82,
algunos artículos de esta ley fueron declarados condicionalmente exequibles por la sentencia C-
238/12; C-283/11.
La ley dice quién tiene vocación, cuánto hereda y cómo hereda.
La sucesión es legal, intestada o abintestato cuando el causante en vida no otorgó un testamento o
cuando el causante en vida otorgó un testamento, pero no lo hizo conforme a derecho, entonces ese
testamento es declarado nulo con posterioridad a la muerte, o el causante en vida otorgó testamento
conforme a derecho, pero sus disposiciones se convierten en ineficaces, por ejemplo:

- Lo otorgó ante notario público en presencia de 3 testigos y por escritura pública y dijo que el 100%
del patrimonio al momento de la muerte fuera para el padre quien al momento de la muerte estaba
muerto. Ese sujeto al momento de la muerte ya es incapaz. No hay testamento.
- Hace testamento dejando lo que tiene al padre y a la madre, eso es lo que dice la ley, o tiene tres hijos
y dice que quiere que le toque por partes iguales, eso también lo dice la ley. Hay testamento, pero, sus
disposiciones son ineficaces, será intestado.

- Hace testamento, pero no conforme a derecho: le deja su patrimonio a sus amigos que eran inhábiles:
uno tenía una discapacidad mental, uno estaba condenado a pena privativa de la libertad, uno en
estado de ebriedad…o uno no estaba domiciliado en el lugar donde se otorgó (al menos dos tienen
que estar domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento). Hay testamento, pero no conforme
a derecho, puede generar una nulidad.

Cuando la sucesión es intestada la distribución de la masa hereditaria es así:


2° Ascendiente de grado más próximo-ascendiente biológico; padres adoptante

ÓRDENES HEREDITARIOS
Ascedientes

3° Cónyuge o compañero permanente 50% de la herencia, reciben personalmente, NO hay representación; y hermanos del causante: 50%., reciben personalmente o rep

Descendientes
1° primer orden hereditario: Hijos matrimoniales, extramatrimoniales e hijos ado

Causante Causante

4° Sobrinos del causante, independiente de la filiación que tuvieran los padres, todos heredan por cabeza, personalmente, no hay representación.

5° ICBF. Si quedan vacantes todos los órdenes hereda el ICBF.

En nuestra legislación los órdenes son excluyentes, es decir, con un heredero que haya en un orden,
pierden derecho a heredar los siguientes.
Lo primero que se hace es liquidar sociedad patrimonial o sociedad conyugal. Como no hay testamento se
hace de esa manera.
Ejemplo: Muere el causante, no deja descendencia, tiene padre, madre y era casado. Ese compañero o
cónyuge tiene derecho a recibir herencia aparte de los gananciales, el cónyuge y el compañero concurren
con los padres, abuelos, y bisabuelos de la pareja.
En el 2do orden tiene derecho a gananciales, es heredero aparte de los gananciales, murió el cónyuge,
tiene suegros y el cónyuge y su pareja tenían una casa de 600’, dos carros 200’, en total tenían 800’ de
bienes sociales, cada cónyuge tenía 400’; queda un ABH de 400’, de los cuales le corresponden al suegro,
a la suegra y a la cónyuge. Son 400’/3: $133.333.333 para cada uno.
*Hijos de crianza no heredan, tiene que ser adoptado.
Hermanos de simple conjunción heredan la mitad de los que les corresponde a los hermanos de doble
conjunción. Ejemplo: Muere el causante, tenía una cónyuge, un hermano de doble conjunción y uno de
simple conjunción. Ellos tenían la casa de 600’ y un carro de 200’. ALH: 800’. A Carolina le tocan 400’
por gananciales, más 50% de lo del causante: 200’, para los hermanos se dividen 200/3, ya que el
hermano de doble conjunción cuenta por dos y le tocan 133.333.333,3 (66.666.666,6x2), y al de simple
66.666.666,6.
Si el causante muere y no deja descendencia, ascendencia, cónyuge ni compañero ni hermanos, vamos al
4OH a ver si tenía sobrinos. Estos heredan por cabeza, personalmente, no hay representación.
Si el causante muere y no deja ninguno de estos órdenes hereditarios, vamos al 5to OH, la herencia le
queda al ICBF.
2) Testamento (sucesión testamentaria): Acto jurídico más o menos solemne a través del cual una
persona dispone de todo o parte de sus bienes para que sus disposiciones tengan plenos efectos
después de su muerte, reservándose la facultad de revocarlo. La ley se rige por la voluntad de la
causante consignada en su testamento. Para que el testamento sea eficaz en su distribución se requiere
saber en qué orden hereditario está.
Primer orden: si hay hijos (reciben personalmente o representados), para que su testamento sea válido, a
partir del 1° enero de 2019 con la Ley 1934/18, el 50% del patrimonio corresponden a las legítimas
rigurosas y el otro 50% a libre disposición.
Las legítimas rigurosas se dividen por cabezas=partes iguales, y la libre disposición se distribuye a quien
quiera.
En el 2018, hasta el 31/12/18, era 50% legítimas rigurosas= hijos por cabezas y el otro 50% era ¼ parte
cuarta de mejoras, asignación forzosa que permitía mejorar la situación de cualquiera de los
descendientes, y el otro 25% era la cuarta de libre disposición.
Segundo orden hereditario: Si no hay descendencia, pero hay ascendencia, cónyuge/compañera: papá,
mamá, cónyuge:
50% legítimas rigurosas (legitimarios padre y madre). En sucesión testada el cónyuge no es heredero
forzoso, art. 1240 y 1241 del cc.
Si el causante muere y no tenía descendencia ni ascendencia, tenía hermanos, sobrinos y cónyuges o
compañero(a): el 100% del patrimonio del causante es de libre disposición.
Los herederos forzosos son los descendientes y ascendientes.
El desheredamiento implica privar al que por ley le tiene que dar, que son los descendientes o los
ascendientes. Sólo se deshereda el 1er y 2do orden.
3) Sucesión mixta: se da parte testada, parte intestada, entonces se hace necesario atender las reglas de
cada uno. Ej. En el 2011 otorgué testamento disponiendo que le quería dejar a mi novio mi
apartamento ubicado en x lugar, y al sobrino la finca de llanogrande. Los herederos eran los
hermanos, no tiene heredero forzoso.
Luego constituyó una fiducuenta, esos bienes no fueron incluidos en el testamento, entonces se van a
distribuir abisntestato, se le tendrá que distribuir a los hermanos.
Art. 1009 C.C; 1137 C.C; 1055 C.C.
Anteriormente existía otra clase de sucesión llamada contractual, la cual, está regulada por el art. 1262 de
c.c, y fue derogada por la Ley 1934/18, en la cual la ley permitía que el causante en vida realizara pactos
con uno de sus descendientes, donde le prometía que no iba a donar ni a asignarle a otra persona las
mejoras, hacía una promesa de no asignación y de no donación; si eso ocurría, aquél con el que había
celebrado el pacto o promesa podía hacer valer dicho pacto. Esto fue derogado, por ello a partir del 1-01-
19 está prohibido realizar este tipo de pactos.
ARTÍCULO 1262. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, a un descendiente legítimo, que a
la sazón era legitimario, no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después
contraviniere a su promesa, el dicho descendiente legítimo tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le
enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.

Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre un legitimario y el que le debe la legítima, serán
nulas y de ningún valor.
Apertura de la sucesión: Es el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión sobre los
bienes de la masa hereditaria, a partir del momento en que se abre la sucesión de un causante se
abre la posibilidad de iniciar el proceso de sucesión. Es decir, la apertura de la sucesión hace
alusión al momento en que fallece el causante, la sucesión de un sujeto se abre con su muerte, y
es un fenómeno eminentemente sustancial, diferente a la apertura del proceso, que siempre es
posterior y consiste en que todos los herederos o interesados, o por lo menos uno de ellos, inicie
el trámite liquidatario de la masa sucesoral. Art. 1012 C.C. Jamás coincide con la apertura del
proceso.

La apertura de la sucesión se presenta al momento en que muere y en el lugar en que muere.


Es falso lo que la ley dice respecto a que la sucesión de un difunto se abre al momento de su
muerte en el lugar de su último domicilio. Hoy en día se puede tener un domicilio en Medellín,
otro en Rionegro y fallece en Panamá donde estaba de paseo. Se abre la sucesión el 31 de
diciembre de 2018 en el lugar donde murió, no necesariamente el último domicilio.

La apertura del proceso, por el contrario, se presenta posterior al fallecimiento del causante,
cuando todos o alguno de los interesados decide iniciar el trámite liquidatorio, y únicamente en
el último domicilio del causante, y si el causante tenía varios domicilios el competente será el
del asiento principal de sus negocios. Ej. Carolina tiene como asiento principal de sus negocios
Envigado. Hace un viaje a Turquía y fallece allá. La apertura de la sucesión será en Turquía, pero
la apertura del proceso de sucesión se hace en Envigado.

La sucesión del causante se regla por las normas del lugar de apertura de la sucesión, salvo las
excepciones legales. Art.28 CGP.

La apertura de la sucesión como fenómeno sustancial, es importante por las siguientes razones:
1. Determina quiénes eran las personas capaces, dignas, con vocación y habilidad para heredar al
causante, es decir, al momento en que se abrió la sucesión quiénes había. Ej. Se abre la sucesión de C
en el 2016, en ese momento tenía 5 sobrinos y había otorgado un testamento diciendo que todo su
patrimonio es para los sobrinos, luego sus hermanos tienen más hijos. Los que reúnan los requisitos al
momento de abrirse la sucesión son los llamados a recibir.
Excepciones:

- Heredero póstumo-nasciturus que no ha nacido y se espera que nazca: dependerá de que nazca vivo y
sea persona.
- Filiación post-mortem: hijo del causante que nunca fue reconocido por su padre. Ese hijo pude iniciar
un proceso de filiación de acuerdo con la Ley 75/68 que modificó la L.45/36, más para que ese
proceso de filiación tenga efectos patrimoniales es necesario notificar el auto admisorio de la
demanda al cónyuge y a los herederos del causante en un término de 2 años siguientes a la apertura
de la sucesión, de lo contrario pierde el derecho. Art. 10 Ley 45/36.
ARTÍCULO 10º. El artículo 7º de la Ley 45 de 1936, quedará así:

"Las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican también al caso de filiación
natural.

Muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su
cónyuge.
Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos, y a sus ascendientes.

La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos
patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se
notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción".

30-01-19. (grabación ok)

- Asignatario futuro: es factible que el testador establezca un término, si no lo hace, se aplica el término
de la prescripción ordinaria= 10 años. Ej. Que el causante hubiese dicho que le deja su patrimonio al
primer hijo varón que tenga su hermano. Si no aparece luego de cumplido el término se distribuye
abintestato.

2. La apertura de la sucesión es importante porque es el momento que determina cuáles eran los
derechos que pertenecían al patrimonio del causante y cuáles eran las obligaciones transmisibles por
causa de muerte. Si se adquieren obligaciones posteriores con los bienes del causante, no se pueden
incluir en el pasivo del causante. Ej. Muere el causante el 1-07-14 y hoy se va a abrir el proceso
sucesoral, él había dejado la administración a paz y salvo, y después de su muerte en el 2015 los
herederos entraron en mora, esa mora no se puede incluir, porque esas obligaciones no existían
cuando murió el causante. Ej. Si cuando murió el causante había una finca y se la alquilan a José, esos
frutos se distribuyen a prorrata; pero en la sucesión no se pueden incluir, porque no hacen parte de la
masa hereditaria al ser causados con posterioridad.
3. A partir de la apertura de la sucesión nace una comunidad entre los herederos, y esa comunidad,
perdura hasta el momento en que se lleve a cabo la partición y adjudicación de los bienes. Ej. Hay una
casa, una finca, una bodega y son comuneros, termina la comunidad cuando se realice la partición y
adjudicación de los bienes.
ARTICULO 1374. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a
permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los
coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de cinco años,
pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los
lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener
indivisas, como la propiedad fiduciaria.

4. El momento en que se abre la sucesión del causante determina la norma sustancial que se aplicará en
el proceso de partición y adjudicación de bienes, aunque dicha norma haya cambiado para el
momento en que se vaya a hacer el proceso sucesoral. Art. 1012 C.C. “La sucesión se regla por la
ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales”.
Cuando llegó el [Link]-Ley 57/87, los hijos se clasificaban en hijos legítimos e ilegítimos (bastardos:
mánceres-hijos de las trabajadoras sexuales-, incestuosos, sacrílegos; desdeñados, espurios) y los
ilegítimos no tenían el derecho ni siquiera a indagar por su filiación, y esto les impedía el derecho a
heredar.
La Ley 45/36 clasifica los hijos en: legítimos y naturales (concebido por padres que no estaban casados
entre sí), y estos hijos naturales sí gozaban del derecho a heredar, pero la 1/2 de lo que le correspondía a
los legítimos.
Con la L. 29/82, se legisló sobre el principio de igualdad sucesoral, donde hijos matrimoniales,
extramatrimoniales e hijos adoptivos, heredan por partes iguales.
Los compañeros permanentes sólo tienen vocación sucesoral a partir del 22/03/12, con la sentencia C-
238/12.
Ejemplo: Ramón falleció el 7 de octubre de 1981, él era cónyuge de Rocío, ambos padres de Beatriz,
Gloria y Caro, hijas matrimoniales. Como hijos extramatrimoniales Ramón tuvo a Clara y Jaime. Fallece
Ramón, queda una casa en Medellín, donde residen todos, pasan los años y no se vendió la casa. Ahora,
en el 2019, 38 años después, Rocío habla con Jaime y Clara y les dice que quiere vender la casa, y
deciden adelantar el proceso de sucesión, tienen que aplicar la ley 45/36, porque cuando murió el
causante aplicaba esa ley.

- Muere Ramón y se abre la sucesión el 1-07-11. Rocío compañera permanente. Convivían en unión
marital de hecho desde el 2001 hasta el 2011. Rocío inicia el proceso de declaración de unión marital
de hecho y declaración de sociedad patrimonial.
En el 2019 se va a adelantar el trámite de la liquidación patrimonial. Hay padre y madre.
Bienes sociales: Finca de 700’ y casa de 500’=1200’.
A Rocío se le darán 600’ (gananciales).
ABH causante= 600’. PH= $0
Activo líquido = 600’: para papá 300’ y mamá 300’, porque Rocío como compañera permanente sólo
tiene vocación hereditaria desde el 22-03-12. Si Ramón hubiese fallecido después del 22-03-12 serían
200’ padre, 200’ madre y 200’ Rocío, porque en 2 OH se hereda personalmente.

Hay una norma declarada inexequible por la [Link] en la que se privaba de un derecho al hijo que se
casaba sin autorización de los padres, lo podían desheredar. El [Link] dice que es posible
desheredarlo en ese caso, pero decía que si los padres no otorgaban testamento esos hijos perdían la
mitad. Ej. Moría el papá y antes de morir le decían que su hija se había casado con quien no la
autorizaba. No alcanzó a testar. La ley decía que si eran 5 hijos todos reciben su derecho, pero Luisa
sólo la mitad, porque el padre no alcanzó a desheredarla. Antes de 2014 bastaba con que se casara sin
que el padre hubiera autorizado y sin que hubiera testado para que le dieran sólo la mitad. En el 2014
con la C-552/14 se declaró inexequible esa sanción que operaba si no había testamento.
- Si el joven se casó en el 2009 y el padre murió el 2013 se le adjudica la mitad.

5. La apertura de la sucesión, en principio determina la norma procesal para adelantar el trámite


liquidatorio. Pero, como no hay término de tiempo que exija adelantarlo inmediatamente, es posible
que cuando se inicie el proceso de la liquidación, esa norma procesal haya cambiado, y se tiene que
aplicar al momento de la apertura del proceso de sucesión según sus modificaciones. En 1981 los
únicos funcionarios competentes para adelantar el trámite de sucesiones eran los jueces civiles
municipales y los jueces civiles del circuito, hoy pueden adelantar su proceso ante notario público (a
partir del Decreto 902/88) si todos están de acuerdo, y aplican el trámite del CGP . Si dirigen la
liquidación de la sucesión ante el juez civil del circuito, no tendrá competencia para conocer del
trámite.

6. El derecho de opción ejercido por los asignatarios se retrotrae al momento de la apertura de la


sucesión, toda vez que la delación de la asignación (herencia o legado), por regla general se dio a la
apertura y si por vía de excepción fue posterior, también se retrotrae al momento de la apertura de la
sucesión.
La delación de la herencia/asignación es el actual llamamiento que hace la ley al asignatario para
que ejerza derecho de opción, es decir, que acepte o repudie, una de dos. Cuando el llamamiento es
legal, es decir, en la sucesión intestada, la delación siempre opera al momento de la apertura de la
sucesión. Sin embargo, esa delación que ocurre inmediatamente, el llamamiento y la opción que se
ejerció al año o a los dos años se retrotrae para todos los efectos como si lo hubiese ejercido desde el
primer día.

7. Es fundamental porque sólo a partir de ese momento en que se da la apertura de la sucesión, el


heredero puede celebrar pactos con relación a esa sucesión.
El art.1520 dice que todos los pactos de sucesión futura están viciados de nulidad absoluta, salvo la
sucesión contractual entre el causante y un descendiente para las mejoras (hasta el 2018). A partir de que
se abre la sucesión se puede hacer lo que se quiera con los derechos hereditarios.
31-01-19. (grabación ok).
Momento y lugar de la apertura de la sucesión. Art. 1012 C.C.
La sucesión del difunto se rige por las normas del lugar donde se abrió su sucesión, salvo las excepciones
legales. Esa afirmación sólo será cierta en la medida en que el causante haya fallecido en su último
domicilio, porque si el causante murió en un lugar diferente, no podemos aplicar a su trámite sucesoral la
norma sustancial ni procesal del lugar en que falleció. Ej. Si el causante vive en Medellín y se va de viaje
y estando en Tailandia se accidenta y fallece, será imposible aplicar las reglas del lugar donde se abrió su
sucesión, se aplican las reglas de su último domicilio que era Colombia.
Sin embargo, hay Tratados de Derecho Internacional que también deben tenerse en cuenta:
1. Si se trata de un nacional colombiano domiciliado en territorio extranjero y se abre su sucesión allá, la
sucesión sólo se podrá adelantar allá, el juez colombiano pierde competencia. Pero si el colombiano
dejó herederos, cónyuge, herederos abintestato o testamentarios, colombianos, de acuerdo con el art.
1019 C.C, esos interesados en la sucesión tienen la posibilidad de elegir, si para la liquidación del
patrimonio se aplica la norma del lugar del fallecimiento o la norma colombiana. Ej. Colombiano
radicado en Polonia donde no hay régimen de sociedad conyugal, ni derecho del cónyuge a ser
heredero sino por testamento, en barsobia, se casó con mujer colombiana, y tenían sus hijos
colombianos. Como el señor murió en Polonia, la cónyuge no tiene derecho a nada de acuerdo a la
norma Polaca, pero si ella quiere, puede adelantar la sucesión allá y la liquidación en Colombia, por
el principio de extraterritorialidad. Art. 19 C.C. Permite que en territorio extranjero por el hecho de
ser colombiano se les aplique la norma colombiana.
En otros países de Europa el cónyuge tampoco es heredero abintestato. Si ella queda viuda, y están los
suegros, todo el patrimonio del causante les corresponde a los suegros. Pero ella puede decir que se
distribuya el patrimonio de conformidad a la norma colombiana y se le aplica de modo que podrá
concurrir en 2 OH. Si los suegros se oponen, prima la del lugar de fallecimiento. Pues, para solicitar la
extraterritorialidad todos tienen que ponerse de acuerdo. Art. 19 CC.
ARTICULO 19. <EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY>. Los colombianos residentes o domiciliados en país
extranjero, permanecerán sujetos a las disposiciones de este Código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y
obligaciones civiles:

1o) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en
alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de la Unión.

2o) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de sus cónyuges y
parientes en los casos indicados en el inciso anterior.
Tiene que existir convenio entre los Estados. De igual forma sucede con los bienes, que se regularán por
el lugar de ubicación de los bienes.
2. Si el causante era un ciudadano colombiano, argentino, peruano, uruguayo, boliviano (Tratado de
Montevideo), era nacional de uno de estos 5 países y falleció en otro de esos Estados, y tenía bienes
en varios de esos países, por convenio entre los Estados parte, se procederá de la siguiente manera:
Se podrán adelantar diferentes sucesiones en cada uno de los países, y en cada territorio se aplicará la
norma sustancial y procesal de esa localidad, para la adjudicación de los bienes que haya allí. Ej.
Colombiano casado con argentina, radicados en Buenos Aires tenían una clínica, tuvieron sus hijos
allá, vivieron más de 30 años allá, pero el señor compró un apartamento en Cartagena durante la
vigencia de la sociedad conyugal y tenía unos bienes adjudicados de la sucesión de su padre. La
sucesión se adelantó en Argentina con relación a los bienes que él tenía allá, a ella le dieron sus
gananciales 50% de sus bienes sociales=masa hereditaria. En Argentina en 1er OH heredaron: Hijo,
Hijo, Hijo, y cónyuge, por cabeza. Ella quedó con un 62,5% de la masa hereditaria de Argentina.
Con relación a los bienes de Colombia, aunque el causante estaba domiciliado allá, y el funcionario
colombiano hubiese perdido competencia, en virtud del Tratado de Montevideo, se puede adelantar el
trámite de la sucesión frente a los bienes ubicados en Colombia, donde del apartamento de Cartagena
(adquirido en vigencia de la sociedad conyugal) le corresponde el 50% a la cónyuge (gananciales) y
50% a los hijos y los bienes propios del causante adquiridos en la sucesión de su padre, se le da
únicamente a los hijos por ser 1er OH donde sólo heredan los hijos.
Si hubiera tenido bienes en Perú, Bolivia o Uruguay, también se habría aplicado la norma propia de
esos países.
3. Tratado colombo ecuatoriano: dispone que, si un ciudadano colombiano o ecuatoriano fallece estando
domiciliado en un territorio, y tenía bienes en el otro, los interesados en la sucesión tienen la
posibilidad de elegir en cuál de los dos quiere que se adelante el trámite y cuál norma aplicar. Si
elige Ecuador debe aplicar la norma de allá, y si elige Colombia, debe aplicar la norma de ésta.

4. No siempre se aplica la norma del lugar donde se abrió la sucesión.


El art. 1012 lleva a afirmar que la norma procesal a aplicar es la del último domicilio del causante, y si el
causante tenía varios domicilios en el territorio, será competente la del asiento principal de sus negocios.
Art. 28 #12 CGP.
Nota: se aplica la norma procesal vigente no al momento de la apertura de la sucesión sino al
momento de la apertura del trámite liquidatorio. Ej. Si alguien murió en el 2012 y hoy se da la
apertura del proceso, se aplica el CGP.
Actualmente, los funcionarios competentes para conocer de una sucesión son:

- Notario público del último domicilio del causante y si tenía varios domicilios el del asiento principal
de los negocios, si hay varios notarios, podrán elegir cualquiera de ellos. El notario sólo puede
conocer de sucesiones (proceso sucesoral) a partir Dto. 902/88 por cualquier cuantía y sólo si se
cumplen 3 requisitos:
 Mutuo acuerdo: Que estén plenamente de acuerdo todos los interesados, cónyuges,
compañeros permanentes, herederos testamentarios, acreedores… A tal punto que, si en el
curso del trámite hay un conflicto entre ellos, el notario da por terminado y lo remite al juez.
 Capacidad legal: Que por lo menos uno de los interesados, sea una persona plenamente
capaz (legalmente). Ej. Muere el causante, deja 3 hijos de madres distintas, las 3 se ponen de
acuerdo en hacerlo ante notario, uno de los niños tiene 15, otro 12 y otro 4. No se puede
adelantar ante notario, porque ninguno de ellos es plenamente capaz. Si el causante tenía una
relación vigente con una de las madres, ellas ahí sí podrían realizarla ante notario, porque hay
una interesada. Pero si una de las madres tenía una relación vigente con el causante, en ese
caso sí sería posible, porque ella podría pedir gananciales.
 Representación: que aquél que sea incapaz esté debidamente representado por quien ordene
la ley. (curador o padre en ejercicio de la patria potestad).
Con la Ley 446/98 se estableció que, si el trámite de sucesión se iba a adelantar ante notario y había
incapaces, a ese incapaz había que preferirlo frente a los otros y asegurarle su derecho con un inmueble.
*Decreto 902/88 y art. 473 al 520 CGP.
Artículo 1º. Podrán liquidarse ante notario público las herencias de cualquier cuantía y las
sociedades conyugales cuando fuere el caso, siempre que los herederos, legatarios y el cónyuge
sobreviviente, o los cesionarios de éstos, sean plenamente capaces, procedan de común acuerdo y
lo soliciten por escrito mediante apoderado, que deberá ser abogado titulado e inscrito.
También los acreedores podrán suscribir la solicitud, sin perjuicio de la citación a que se refiere el
artículo 3º de este Decreto.
Cuando el valor de los bienes relictos sea de cien mil pesos ($[Link]), no será necesaria la
intervención de apoderado. El valor señalado se incrementará en las fechas y porcentajes
previstos en el artículo 3º del Decreto 522 de 1988.
La solicitud deberá presentarse personalmente por los apoderados o lo peticionarios, según el
caso, ante el notario del círculo que corresponda al último domicilio del causante en el territorio
nacional, y si éste tenía varios, al del asiento principal de sus negocios. Si en el lugar hubiere más
de un notario, podrá presentarse la solicitud ante cualquiera de ellos, a elección unánime de los
interesados.
Parágrafo. Al trámite de este Decreto también podrá acogerse el heredero único.
“Artículo 2º. La solicitud deberá contener: el nombre y vecindad de los peticionarios y la
indicación del interés que les asiste para formularla; el nombre y último domicilio del causante, y
la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario,
cuando se trate de heredero.
Además, los peticionarios o sus apoderados, deberán afirmar bajo juramento que se considerará
prestado por la firma de la solicitud que no conocen otros interesados de igual o mejor derecho
del que ellos tienen, y que no saben de la existencia de otros legatarios o acreedores distintos de
los que se enuncian en las relaciones de activos y pasivos que se acompañan a la solicitud.
No obstante, si de los documentos aportados con la solicitud se infiere que el causante había
contraído matrimonio, el notario exigirá que la solicitud sea presentada conjuntamente con el
cónyuge, a menos que se demuestre su muerte o la disolución de la sociedad conyugal.

La ocultación de herederos, del cónyuge supérstite, delegatarios, de cesionarios de derechos


herenciales, del albacea, de acreedores, de bienes o testamento, y la declaración de pasivos no
existentes, hará que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes
resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establezcan”.
4-02-19. (Grabación ok hasta minuto 15:55).

- El trámite judicial se tiene que adelantar en los sgtes eventos:


1) Conflicto entre los interesados. Cuando alguno de los herederos o de los interesados (un acreedor,
por ejemplo) no logra ponerse de acuerdo con los demás. Ej. Un cónyuge que no es el padre o la
madre biológico de los herederos. Hoy en día la jurisprudencia está cambiando el concepto de
unión marital.
2) Ninguno de los interesados es plenamente capaz. Todos los herederos son menores de edad. Ej. Si
hay una mayor de edad con síndrome de down, es incapaz.
3) Cuando se desconoce el paradero de alguno de los interesados. Caminos: adelantar el trámite de
muerte presunta por desaparecimiento, para poder adjudicar los bienes sin tenerlo en cuenta; pero
si se sabe que está vivo, hay que incluirlo o manifestar bajo la gravedad de juramento que se
desconoce su domicilio, para efectos de notificación, se le emplaza y se le designa curador por si
aparece.
4) Que algún interesado no de la firma para el trámite notarial.
Los notarios y los jueces coinciden en que ambos funcionarios tienen que ser los del último domicilio del
causante y si el causante tenía varios domicilios, el del asiento principal de los negocios.
El notario público conoce de trámites liquidatorios de sociedad conyugal y patrimonial, y sucesión de
cualquier cuantía.
En cambio, el trámite judicial exige una cuantía.
Reglas:

Juez civil municipal ÚNICA 0-40 SMLMV

Juez civil municipal 1ª >40 < 150 SMLMV

Juez de familia 2ª >40 < 150 SMLMV

Juez de familia 1ª >150 SMLMV


Si el acervo bruto hereditario o patrimonio
Tribunal. 2ª relicto supera 150 smlmv.

El ABH es el que determina cuál es el funcionario competente.


Con la Ley 446, se estableció de manera permanente que todos pueden adelantar sucesiones donde
intervengan incapaces debidamente representados, pero el notario tiene la obligación de velar por los
intereses de los incapaces, si hay inmuebles primero se le adjudican a los incapaces. Es posible adelantar
un trámite sucesoral donde hay incapaces, pero el inmueble está ubicado en una ciudad peligrosa, ej. Le
corresponde 300’ de herencia, hay una finca con una historia violenta, o hay un conflicto con un
poseedor, será mejor entregarle los 300, se tiene que justificar.
Cuando se presenta el trámite notarial ante notario, se habla de un régimen que se llama concentrado, toda
vez que los abogados que representan los intereses del cónyuge, los acreedores, presentan ante el
despacho 3 cuadernos que contiene:

- Primer cuaderno: la solicitud de apertura del trámite liquidatorio, direcciones, etc.


- Segundo cuaderno: Lo que equivale a los inventarios y avaluos. Una relación detallada y organizada
de todos los bienes que dejó el causante, con distinción de los bienes sociales, de los bienes propios, y
en cada uno de estos grupos (sean sociales o propios) se discriminan los muebles de los inmuebles, y
al describir cada uno se describe por sus linderos, nomenclatura, inmobiliaria, reglamento de
propiedad horizontal ej. Si son vehículos placa…; si
- son dineros: titular de la cuenta, número de la cuenta…; y se le tiene que asignar el valor actualizado.
Si se trata de deudas, se describen todos y cada uno de los pasivos, discriminando entre pasivos
sociales y pasivos personales.
En este cuaderno se tiene que determinar: activo bruto, pasivo hereditario y …
NOTA: Cuando se tiene un conocido que fallece y sólo se sabe que tiene un bien, se paga un pin para
consultar en la Superintendencia de notariado y registro, o en el tránsito hacer derechos de petición, a
la Superfinanciera, para que le informen y se aportan estas peticiones el registro civil de defunción.

¿Cómo se determina que un pasivo es social o propio? Depende del tiempo de adquisición. Murió
hace 3 meses llevaba un mes de casado. Si fue durante la vigencia de la sociedad es deuda social, si es
social le corresponde la mitad a la cónyuge supérstite. Los pasivos se tienen que enunciar de manera
discriminada.

- Tercer cuaderno: contiene la partición y adjudicación de los bienes. Si hay un solo interesado en los
bienes, no hay partición sino adjudicación. La partición y adjudicación se lleva a cabo a través de
hijuelas. Las hijuelas definen las partidas a través de las cuales se pagan los derechos de cada uno de
los interesados, por lo tanto, hay una hijuela para el pago de pasivos en la cual indico a quién se la
adjudico, qué se le da y por cuánto.
Hijuela de gananciales: por el pago de gananciales qué le va a corresponder
Hijuela de los herederos: A cada uno de los herederos qué se le va a dar.

¿Qué se tiene que anexar a ese trámite notarial?


 Registro civil de defunción
 Fotocopia de la cédula del causante.
 Poderes donde se autoriza la representación
 Copia auténtica de testamento
 Registro civil de nacimiento y demás partidas necesarias.
 Todo lo necesario para acreditar la vocación
 Certificados de tradición y libertad
 Copias de las matrículas de vehículos(informales)
 Carta de certificación donde se de cuenta de cuánto tenía en el banco
 Certificado de la ahumata

Con los pasivos: Constancia del pasivo al momento de la muerte (qué debía y a quién)
Copia del predial
En caso de vehículos el impuesto para el año
Copia de las últimas 3 declaraciones de renta.

Los paz y salvo se piden al momento de expedir la escritura pública…

Leer Dto 902/88 + arts. CGP

A esos tres cuadernos se le debe aportar los anexos.


Copia auténtica del testamento con nota de vigencia
Certificado de pasivo
Si el cauante estaba casado registro civil de matrimonio
Si estaba en unión marital derecho copia de la sentencia o de la conciliación

Se presentan los documentos, se entregan al notario, si el notario realiza una revisión detallada de la
solicitud y encuentra que no cumple con los requisitos la devuelve para que se subsane, no hay
término, pero si encuentra que todo cumple con los requisitos de ley, decreta abierto el trámite a
través de un acta de apertura de trámite liquidatorio, esas actas tienen un consecutivo anual. Con el
acta de apertura se procede a notificar a la Superintendencia de notariado y registro acerca de ese
trámite que acaba de iniciarse y además ordena la publicación de edictos en un periódico de amplia
circulación local y en una emisora también local, y se fija un edicto emplazatorio en el despacho de la
notaria durante un término de 10 días. Si los bienes relictos superan 22’ de pesos, procede a
notificarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que esta emita un
concepto favorable acerca de la sucesión. 2* La DIAN tiene 15 días hábiles para contestar, si no lo
hace, se entiende que hubo silencio administrativo positivo.
Si no va a la DIAN porque los bienes no superaban ese tope de 22’, transcurridos 10 días hábiles se
desfija el edicto emplazatorio y al día sgte se puede otorgar E/pca. Por eso, una sucesión de una
persona que no tenga bienes significativos en su patrimonio puede concretarse en 15 días aprox. Los
avalúos rurales son muy bajitos.
(…) Pregunta…

Cuando el trámite está en curso ante notario público pueden presentarse las siguientes
eventualidades: Art. 3° Decreto 902/88.
- Aparecen nuevos herederos: se tiene que suspender el trámite, llamar a los demás interesados al
despacho notarial para que incorporen a la solicitud a este nuevo interesado y modifiquen el trabajo
presentado incluyendo al nuevo heredero. Si no llegan al acuerdo, el notario da por terminado su
labor, informa a la superintendencia e inmediatamente devuelve todos los documentos a los
interesados para que ellos, procedan judicialmente.
“5. Si antes de suscribirse la escritura de que trata el numeral 3 del presente artículo, se presentará
otro interesado de los que determina el artículo 1312 del Código Civil, deberán rehacerse de
común acuerdo, por todos los interesados, la partición de la herencia y la liquidación de la
sociedad conyugal si fuere el caso.

Si no existiere acuerdo, se dará por terminada la actuación notarial, debiendo el notario entregar
el expediente a los interesados”.
2
La DIAN por lo general, lo inadmite y lo devuelve exigiendo que le aporten las últimas
declaraciones de renta, lo mejor es aportar los últimos 3 años.
- Fallece uno de los herederos: si se da cuenta el notario, tiene que convocar a todos los interesados
para que le traigan todos los herederos del que falleció, si esos herederos están de acuerdo se continúa
el trámite, de lo contrario se tendrá que adelantar judicialmente.

“4. Si después de presentada la solicitud de que trata el artículo 1º y antes de que se suscriba la
escritura de que trata el numeral anterior, falleciere un heredero, legatario o el cónyuge
sobreviviente, el trámite de la liquidación continuará con su apoderado, siempre que sus
sucesores sean plenamente capaces y no revoquen el poder.

Si no se cumplieren los requisitos establecidos en el inciso anterior, el notario dará por terminada
la actuación y entregará el expediente a los interesados. De esta misma manera deberá proceder el
notario cuando en alguno de los sucesos sobreviniere una incapacidad”.

- El notario público adelanta el trámite, otorgan escritura pública, autoriza el notario la escritura y
después aparece un nuevo heredero. Si se pone de acuerdo el nuevo interesado con los otros, se
rehace el trabajo de partición y adjudicación, se hace una nueva e/pca incluyendo al nuevo heredero
ej. Sobrino; de lo contrario, se acude al proceso judicial.
“6. Si después de suscrita la mencionada escritura aparecieren nuevos interesados, éstos podrán
hacer valer ante el Juez competente sus derechos, o solicitar al mismo notario, conjuntamente con
los que intervinieron en la anterior liquidación, que esta se rehaga, para lo cual se aplicará lo
dispuesto en los numerales anteriores. Para efectos de la liquidación notarial adicional no es
necesario repartir la documentación que para la primera se hubiere presentado, ni nuevo
emplazamiento”.

- El notario autoriza E/pca, termina el trámite de la sucesión, se va a registro y después aparecen


nuevos bienes, en ese caso NO hay que adelantar un nuevo trámite sucesoral, sino que se presenta el
mismo abogado, presenta una especie de memorial para que se incluya o se entienda incorporado al
trabajo inicial este nuevo bien y se adjudicará en hijuelas a prorrata de los derechos iniciales en los
trámites anteriores.
“8. Cuando después de otorgada la escritura pública que pone fin a la liquidación notarial,
aparecieren nuevos bienes del causante o de la sociedad conyugal, o cuando se hubiesen dejado
de incluir en aquélla bienes inventariados en el trámite de dicha liquidación, podrán los
interesados solicitar al mismo notario una liquidación adicional, para lo cual no será necesario
repartir la documentación que para la primera se hubiere presentado, ni nuevo emplazamiento.

Si después de terminado un proceso de sucesión por la vía judicial, aparecieren nuevos bienes del
causante o de la sociedad conyugal, podrán los interesados acudir a la liquidación adicional,
observando para ello el trámite de la liquidación de herencia ante notario”.

*El derecho de opción es indivisible: se acepta o se repudia.


Si no superaba los 22’ y no fue a la DIAN y el bien que aparece tampoco fue a la Dian, no tendrá que
enviarse a dicha entidad. Pero si el primero fue a la DIAN no se tiene que repetir.
(Escuchar nota min 20)
- Se adelanta el trámite de sucesión y por los herederos e interesados se dan cuenta de que la sucesión
se está adelantando en dos despachos diferentes. Lo ideal es informar a la superintendencia de
notariado y registro. Si los notarios de pronto se dan cuenta, ambos pierden competencia, los
herederos tendrán que ponerse de acuerdo para elegir a dónde la quieren llevar.
“Artículo 8º.Quien tenga conocimiento de que se están adelantando simultáneamente varias
actuaciones notariales para la liquidación de la misma herencia o sociedad conyugal, informará
tal circunstancia a los respectivos notarios o a la Superintendencia de Notariado y Registro, para
que procedan en la forma que se determine en el artículo anterior”.
- No se percataron de que se habían adelantado dos procesos diferentes y salieron dos escrituras
públicas, en ese evento tendrá prioridad la sucesión de la notaria que tenga bienes sujetos a registro y
que primero se haya inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si se otorgaron las
dos e/pcas y no hay bienes sujetos a registro, la primera que haya sido otorgada (no autorizada).

“Artículo 9º. Cuando se otorgaren varias escrituras de participación o adjudicación de una misma
herencia, y en ellas se hubieren incluido bienes sujetos a cualquiera de los registros establecidos
por la ley, prevalecerá aquella que primero hubiere sido registrada. En este caso, los registradores
se abstendrán de registrar escrituras de otras notarías sobre la misma herencia, y procederán a
devolverlas a los respectivos notarios con la correspondiente anotación.

Si en las escrituras no se hallaren incluidos bienes sujetos a registro, prevalecerá aquella que
primero hubiere sido otorgada.

Lo anterior no obstante para cualquier interesado pueda acudir ante el juez, a fin de que esté
decidido definitivamente sobre la participación o adjudicación de la herencia.

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido por los numerales 6
y 8 del artículo 3º del presente Decreto”.
Si se adelanta el trámite judicial y en medio del trámite los interesados se ponen de acuerdo, pueden
desistir y llevarlo ante un notario público.
Si el que era incapaz se vuelve capaz pueden ir ante notario.
Si se adelantó el trámite judicial y aparecen nuevos bienes, y los interesados se ponen de acuerdo pueden
acudir ante notario público.
Si se va a realizar una modificación al trámite liquidatorio inicial, la ley obliga a acudir ante el mismo
despacho notarial inicial, porque por principio el estatuto de notariado y registro se puede adelantar
trámite ante el notario que se desee en el territorio nacional.
El trámite judicial no es concentrado, es por etapas, en el cual hay unas circunstancias especiales,
situaciones que se pueden adelantar sin iniciar el proceso de sucesión. Medidas previas (antes del
tratamiento de la sucesión):
1. Apertura del testamento cerrado cuando hubo controversia para esto ante notario público
2. Declaración de testamento cuando el instrumento fue un nuncupativo otorgado ante 5 testigos.
3. Declaración de testamento verbal cuando se otorgó de esta manera.
Medidas cautelares (antes o en el transcurso del proceso):
1. Guarda y aposición de sellos
2. Embargo de los bienes
3. Secuestro de los bienes
Explicación artículos 473, 474 y 475.
6-02-19.
Otorgamiento y Apertura de testamento cerrado.
Art. 1016 [Link]. cargas sucesorales: gastos por la apertura del testamento.
El acto más solemne del derecho civil es el otorgamiento de apertura de testamento cerrado. Cuando una
persona quiere testar siempre lo hace a través de testamento, por el cual dispone de todos sus bienes o de
parte de sus bienes.
El testamento cerrado puede ser otorgado por aquellas personas que saben leer y escribir (el sordomudo
puede hacerlo si sabe leer y escribir). Se otorga y se abre en dos actos separados.
Art.473 CGP y 1079 [Link].
1) Otorgamiento: el testador se presenta ante un notario (de Colombia o en el extranjero) acompañado
de 5 amigos que no incurran en inhabilidades (mayores de edad, no tengan parentesco, que no sean
asignatarios, que sean plenamente capaz, domiciliados en el lugar, mayores de edad, que no estén
bajo pena privativa de la libertad, etc.) y le entrega al notario público el sobre que contiene su última
voluntad, con la particularidad de que nadie conoce su voluntad, salvo el mismo (testador). 3 Se hace
entrega del sobre con 5 testigos. El sobre lo recibe el notario, va sellado, el notario procede a lacrar
(sellar) el sobre con el fin de que se pueda llevar a la caja fuerte o al lugar donde el notario guarda los
documentos más importantes de la notaría, pues requieren una custodia personal del notario. 4
El día en que el notario recibe el testamento cerrado, y lo guarda, tiene la obligación de extender una
escritura pública dando constancia de que se presentó el testador a hacer entrega de su testamento
cerrado acompañado de los 5 testigos (identificados, capaces, domiciliados, sin causales de impedimento)
y de que se deposita el testamento.
¿quién puede abrirlo? El testador si va a ir a revocar o después de que el testador fallezca puede ir
cualquier interesado en la sucesión.
Debe llevarse registro civil de defunción del testador y copia auténtica de la escritura pública otorgada al
momento de la guarda del testamento (debe estar registrado en la oficina de a ORIP) para solicitar la
apertura del testamento.
Artículo adicionado por la Ley 36 de 1931, con el siguiente texto:>
"ARTICULO 1o. Inmediatamente después del acto en que el testador presenta al Notario y a los
testigos la escritura en que declara que se contiene su testamento, según el artículo 1080 del
Código Civil, se deberá extender una escritura pública en que conste el lugar, día, mes y año de la
constitución del testamento cerrado; el nombre y apellido del Notario; el nombre y apellido,
domicilio y vecindad del testador y cada uno de los testigos; la edad del otorgante, la

3
Por eso se diferencia del testamento abierto que se otorga por escritura pública y cualquier persona que quiera tener
acceso a la escritura puede solicitarlo en la notaría.
4
El testamento siempre debe llevar la palabra testamento, si son varias hojas, cada una debe ir firmada, el sobre
debe estar firmado. Lo único que puede estar en otro idioma es la palabra testamento.
circunstancia de hallarse éste en su entero y cabal juicio, el lugar de sus nacimiento y la nación a
que pertenece”.
Ej. Fallecido Juan Flórez, cualquier interesado en la sucesión de él (cónyuge supérstite, compañero
supérstite, herederos abintestato, herederos o asignatarios que se crean con derecho a ir) pueden
presentarse ante el notario con el registro civil de defunción y la copia auténtica de la escritura pública en
la que quedó extendida la recepción del sobre por parte del notario (la copia debe estar registrada en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos) y solicitar la apertura del testamento cerrado. Le entregan
dichos documentos y el notario procede a fijar fecha y hora para realizar la apertura del testamento
cerrado. El día citado, el notario solicita que leyeron el sobre en presencia de todos, con el sobre el
notario corrobora-abona las firmas que reposan en el sobre (en la carátula quedan 7 firmas: la del notario,
la de los 5 testigos y la del testador) con las que reposan en la escritura pública, y procede a abrir el sobre
y a dar lectura a viva voz del contenido del acto testamentario. Una vez leído proceden a extender por
escritura pública todo lo que dijo el causante y se transcribe el contenido de la voluntad del testador. Si no
hay ningún testigo vivo o se desconoce su domicilio, o si el notario cambió, no hay problema. Terminada
la escritura pública se procederá a firmar por el solicitante y por el notario, sólo ahí se puede adelantar el
trámite de la sucesión.
Si hay oposición a la apertura del testamento cerrado (porque por ejemplo está abierto), inmediatamente
el notario pierde la facultad, suspende la actuación y lo tiene que remitir al juez de familia del domicilio,
para que el juez sea el encargado de resolver todo lo relativo a la oposición. El juez fija fecha y hora y
vuelve a citar a los 5 testigos, a los interesados, especialmente al que se opuso a la apertura, para que
exponga las razones de su oposición y falla. Si el que se opuso no se presenta a la audiencia o no prospera
la oposición el juez abre el documento, lo lee y ordena que el mismo se otorgue ante notario, sólo ahí se
podrá otorgar la sucesión.
*Nota: El que otorga testamento tiene que dar publicidad: otorgando escritura pública y diciéndole a
alguien que dejó testamento. Nadie puede abrirlos si no llevan el registro civil de defunción del causante,
probando su muerte.
Testamento abierto público o nuncupativo (cuando no hay notario-requiere escritura pública): En
Colombia el testamento se otorga ante notario público, en la mayoría de las localidades hay notario. En
los lugares donde no hay notario público, se otorga un testamento que se llama abierto público o
nuncupativo, se otorga testamento ante notario con 3 testigos y el notario lee su voluntad. Pero cuando en
el lugar no hay notario, se puede otorgar este testamento ante 5 testigos por documento privado, lo firma
el testador y ___, dejando constancia del sano juicio del testador y de la libertad para testar y de que todo
fue leído a viva voz, en un solo acto ininterrumpido. El testador guarda su testamento. Ejemplo: Se va a la
finca en Llanogrande y otorga testamento, no se lo van a declarar testamento, será un acto inexistente,
porque en Rionegro hay notario, entonces ahí no hay testamento nuncupativo.
Fallecido el causante, cualquier interesado podrá acudir ante el juez y solicitarle que declare ese
documento privado testamento. El juez fija fecha y hora para citar a los 5 testigos y cualquier otro que
hubiere presenciado el acto, los interroga acerca de si es o no la firma del testador, de los testigos, si todo
se leyó en un solo acto. Si de lo actuado corrobora la información, procede a declarar el testamento, y una
vez rubricado ordena que todo lo actuado se proceda a protocolizar en una escritura pública ante un
notario del lugar, y una vez que se protocoliza se puede hacer la sucesión.

- Se hace un escrito simple al juez con la pretensión de que declare el testamento previa citación.
EN TODOS LOS TESTAMENTOS MIENTRAS QUE NO ESTÉ EN ESCRITURA PÚBLICA NO
SE PUEDE HACER LA SUCESIÓN.
Testamentos ordinarios: son los más solemnes, sólo pierden vigencia con la revocatoria que haga la
persona en vida, de resto la declaración de nulidad.

- Nuncupativo abierto (sin notario y 5 testigos)


- Nuncupativo abierto ante notario y 3 testigos
- Nuncupativo cerrado ante notario y 5 testigos
Testamentos privilegiados (son los testamentos menos solemnes, más flexibles)

- Militar
- Marítimo
- Verbal
Testamento verbal: es el testamento menos solemne que hay. Se caracteriza porque no tiene que ser
revocado, sino que caduca por el paso del tiempo, exige para su otorgamiento la presencia de 3 testigos y
que el testador se encuentre en peligro inminente de muerte, no haya posibilidad de otorgar otro
testamento, y siempre y cuando esté lúcido.
Requisitos:
 El testador muera dentro de los treinta (30) días siguientes al momento del otorgamiento.
 Dentro de los 30 días siguientes a su muerte tienen que presentarse los testigos o algún interesado
solicitarle al juez que procedan a dar testimonio de la voluntad del causante. Si todos coinciden
en sus declaraciones en el interrogatorio respecto al estado del causante, su lucidez, su voluntad
libre, se declara el acto testamento, el juez transcribe lo manifestado por los testigos y ordena la
protocolización en notaria del lugar, y después de protocolizado puede adelantar la sucesión.
7-02-19. Medidas cautelares: Guarda y aposición de sellos; embargo y secuestro.
1. Guarda y aposición de sellos: le permite a cualquier interesado en el trámite de la sucesión,
solicitarle al juez de conocimiento dentro de los 30 días siguientes al momento en que se abrió la
sucesión, realizar inventario sobre los bienes muebles, documentos, dineros, papeles importantes que
hubiera podido tener el causante. Se realiza cuando hay bienes muebles y enseres del causante que
son susceptibles de ser apropiados por cualquiera de los interesados, por seguridad se proceden a
guardar bajo llave, se ordena el depósito en cajas de seguridad, se hace inventario. Si el juez
encuentra que el solicitante tiene interés, le aportó el certificado de defunción, ordena que se realice la
diligencia dentro de los 2 días siguientes y se da un término de 10 diez días a los interesados para
iniciar el proceso de sucesión, si no lo inician se levanta la medida.
Art. 476, 477 y 478 CGP.

2. Embargo y secuestro de los bienes: se puede hacer únicamente ante juez, desde antes o durante el
proceso de sucesión. Art.1312 [Link]. Puede solicitarla cualquier interesado y el compañero
supérstite.
Se puede solicitar esta medida respecto de bienes que puedan ser objeto de gananciales y de bienes que
puedan ser objeto de liquidación en la masa sucesoral. Se inscribe la medida cautelar, de ser el caso se
entregan los bienes a un secuestre y podrá perdurar hasta que termine el trámite. Sin embargo, también
podrá terminar la medida si los herederos autorizan que se entregue a la albacea con tenencia de bienes o
al cónyuge supérstite cuando se determinó que esos bienes no eran sociales, sino que eran de él, o
autorizan que se entregue al cónyuge supérstite o a los herederos directamente de los bienes.
Ese trámite judicial, deja de ser concentrado, se adelanta por etapas: hay 3
1) Presentación de la demanda y solicitud de apertura del proceso de sucesión.
2) Audiencia de inventarios y avaluos.
3) Audiencia de aprobación de la partición y adjudicación de bienes.
Hoy hay cierta economía procesal, porque uno de los anexos de la demanda es una relación detallada de
los bienes y de lo que debía. Hay una novedad que trajo el CGP: la inclusión del inventario desde el
momento en que se presenta la demanda, tiene que denunciar todos los posibles interesados en la masa de
la sucesión y manifestar dónde se les puede notificar. Si no tiene conocimiento manifestarlo bajo la
gravedad de juramento y se procederá a emplazar. Prueba de los estados civiles de todos.
Este trámite de sucesión se presenta conforme a los requisitos del 489-492 CGP y se hace con un auto de
apertura del proceso de sucesión. El juez corre traslado de ese auto a los interesados que no hayan hecho
parte, se les notifica para que tengan conocimiento y comparezcan al proceso y ejerzan su derecho de
opción (manifiesten si van a aceptar o repudiar).
El CGP modificó el art.1289 del código civil. Determina que se les corre traslado y se les requiere para
que comparezcan a ejercer derecho de opción, para lo cual tienen un término de 20 días hábiles contados
a partir del momento en que se…prorrogables por 20 +. Si transcurridos los 20 días o la prórroga (no se
hace en ese término) se entiende que hubo un repudio tácito de la masa
hereditaria por parte de los notificados. Art. 488-492 CGP.

Ejemplo: Carolina se va a una finca del padre y ejerce actos de poseedora, está en conflicto con los
hermanos y dice que quiere apropiar por prescripción, no concurre al proceso, guarda silencio u omite
comparecer, se entiende que repudia.
Se notifica al ICBF cuando no hay herederos conocidos y el demandante no es heredero, para que el ICBF
decida si acepta o repudia.
El registro nal del CSjud es otra novedad, esto le permite conocer ante qué despacho se está conociendo.
Ante notario es la superintendencia
Lectura de artículos: 489-520 CGP. Parágrafo 487.
Primera etapa: Presentación de la demanda
Inventario: relación de los bienes que se conozcan en pasivos y activos
Emplazamiento en periódico, por emisora, fijación del edicto en el despacho
Segunda etapa: Audiencia de inventarios y avalúos a la cual pueden comparecer todos los interesados
Sobre las objeciones que se presenten en los inventarios el juez tiene 3 días para resolver, es apelable.
En los pasivos cuando hay conflicto siempre se objeta.
Tercera y última etapa: partición y adjudicación. 444#6.
12-02-19.
Art. 487 CGP. Partición y adjudicación: posibilidad que se tiene de partir y adjudicar los bienes de una
persona sin necesidad de sucesión por causa de muerte. La ley permite que el titular de un patrimonio
siendo una persona plenamente capaz acuda ante el juez de familia en un proceso de jurisdicción
voluntaria y le solicite la licencia para proceder a partir y adjudicar su patrimonio. No tiene que ser todo
el patrimonio y es posible que se conserve algunos bienes para su administración o usufructo. Ese trámite
implica que el juez lleve a cabo un control de legalidad con respecto a que se designe o se destinen unas
partidas o hijuelas para los derechos de los asignatarios forzosos para el derecho de gananciales del
cónyuge o compañero permanente y para cubrir derechos de terceros, por ejemplo, acreedores. Si el sujeto
que solicita esa autorización es casado o tiene unión marital, esa petición tiene que ser acompañada del
consentimiento del cónyuge.
Una vez obtenida la licencia, el sujeto acude ante el notario y otorga escritura pública de partición y
adjudicación de bienes, y cualquier interesado que se vea perjudicado con la partición de adjudicación,
tendrá derecho para pedir la rescisión de la escritura dentro de los 2 años siguientes al momento en que
conoció el contenido de esta.
El art.1820 habla de las causales de la disolución de la sociedad conyugal. Lo que cada uno adquiera
después de la partición serán bienes propios, de los nuevos bienes tendrá que hacerse sucesión.

- Aplicarán los mismos impuestos


- No ingresarían al haber de la sociedad conyugal, de la sociedad patrimonial.
Art. 487 parágrafo.
PARÁGRAFO. La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar
todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse
mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los
gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero.

Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar su
rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición.

Esta partición no requiere proceso de sucesión.

(Los hijos son asignatarios forzosos; Legítimas; porción; alimentos forzosos. Por capricho no se puede
desheredar a los hijos, únicamente en caso de que se den las causales de desheredamiento o indignidad).
El CGP quedó tácitamente modificado por el Decreto 1664/15 que regula los trámites de derecho de
familia que se pueden adelantar ante notario público y dentro de esos trámites se hace alusión a la
partición y adjudicación de bienes en vida.
Es el juez de familia el que aprueba la partición y adjudicación, una vez hay sentencia aprobatoria, hay
que ir ante notario público a protocolizar la partición y adjudicación por escritura pública.
ARTÍCULO [Link].2.11.1. Solicitud de partición del patrimonio en vida. La solicitud de partición del
patrimonio que espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con
o sin reserva de usufructo o administración, mediante escritura pública, previa licencia judicial tramitada
conforme a las normas del Código General del Proceso para los procesos de jurisdicción voluntaria,
respetando las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales, deberá contener:

1. La designación del notario a quien se dirija.


 2. Nombre, identificación y domicilio o residencia de los solicitantes.
 3. El objeto de la solicitud.
ARTÍCULO [Link].2.11.2. Anexos de la solicitud. A la solicitud se anexarán:

 1. Copia con nota de ejecutoria de la sentencia que concede la licencia judicial de adjudicación, conferida
con base en el trabajo de partición.
 2. La partición o adjudicación aprobada por el juez.
 ARTÍCULO [Link].2.11.3. Competencia. Sera competente para tramitar la solicitud el notario del
domicilio del adjudicante.
 ARTÍCULO [Link].2.11.4. Derechos notariales. Por el trámite se causarán los derechos señalados para
la liquidación de herencia por causa de muerte, en el literal e) del artículo [Link].2.1.1 del presente
decreto.
Art. 1013 [Link]. Delación de la asignación: está regulada por el art. 1013 del código civil y se define
como el actual llamamiento que hace la ley al heredero o legatario para que manifieste si acepta o repudia
una asignación. Cuando muere el causante, de manera inmediata opera la delación de la asignación. La
ley llama a los herederos y a los legatarios. En nuestra legislación no existe un término de tiempo para
aceptar o para repudiar, es decir, el sujeto puede manifestar que acepta la herencia de su padre, tío,
hermano amigo, etc., en el momento que desee, la ley no trae un ius deliberandi (término de tiempo).
¿Qué sanción tiene si no se inicia inmediatamente el trámite? Ninguna, ni jurídica, procesal ni
tributariamente. El problema es que corre el riesgo de que de pronto alguien entre a poseer los bienes de
la masa hereditaria, o cualquier otro heredero alegue la prescripción de la acción de petición de herencia
(10 años desde la apertura de la sucesión del causante).
La delación que es el llamamiento para aceptar o repudiar, generalmente se da al momento de la apertura
de la sucesión.
Ej. El 5 de feb de 2019 fallece Juan, ese día se abre su sucesión. La ley llama a sus asignatarios el mismo
día para aceptar o repudiar.
Regla general: inmediatamente se hace la delación. El ius deliberandi da sólo 2 opciones en cualquier
momento:
- Aceptar: de forma expresa o tácita
De forma expresa: con beneficio de inventario o
pura y simple

- Repudiar: expreso
Tácitocuando el ius deliberandi que no tiene término de prescripción, trae una limitante:
cuando hay una conducta omisiva, inactividad o silencio está generando perjuicios para los demás
herederos. La ley habilita a los otros herederos que se ven perjudicados para que inicien el proceso
judicial de sucesión. El auto que decreta la apertura judicial del proceso de sucesión se les notifica a
los herederos.
Tiene 20 días contados a partir de la notificación para que acepte o repudie so pena de entenderse que
hubo un repudio. Es decir, si el heredero no dice nada, se entiende que hubo un repudio. Art.1290
C.C.

Cuando hay una sucesión intestada, la delación siempre es paralela a la apertura de la sucesión,
inmediata.
- Excepciones: Sucesión testamentaria: la ley permite al causante en su testamento imponer cargas a
los asignatarios, condiciones a cargo de la sucesión, y en materia de sucesiones son:
 Suspensivas:
Potestativa positiva: le impone al asignatario la obligación de cumplir un hecho futuro e
incierto que depende de la voluntad del testador. Ej. cuando el causante en el testamento
dispone que le deja un bien mueble ej. Carro a Marcela siempre y cuando se gradué de
derecho, la delación solo operará el día en que obtenga el título de abogada.
Si a ella no le interesa, puede repudiar de manera inmediata, aunque no haya operado la
delación …

Potestativa negativa: el derecho del asignatario también se dilata, se suspende en el tiempo,


pero en estos casos el causante le impone a un asignatario la obligación de no realizar un
hecho futuro e incierto. En esos casos, el testador, lo deja al arbitrio exclusivo del asignatario
y nadie va a tener certeza de que ese hecho no se vaya a dar. Ej. Le dejo mi finca a Juan si
Juan no se casa con Margarita.
En este caso, si el causante no determina tiempo y quiere la finca ya, le solicita la caución
muciana, que consiste en que el asignatario deposita una caución fijada por el juez que sea lo
suficiente para asegurarle a los demás herederos del causante que en el evento de que llegue a
incumplir con la condición restituye el bien con los frutos y accesorios, entonces si se presta
la caución, la ley determina que en esos casos es como si la delación hubiera operado desde el
día en que se abrió la sucesión. (sino le toca esperar a que Margarita muera).

Si hay una condición suspensiva negativa y el causante constituyó un fideicomiso, no habrá


lugar a la fijación de la caución, le toca esperar que se cumpla el término de tiempo.
Ej. - Le dejo a Sebastián mi apto cuando me muera, siempre y cuando no estudie derecho y
mientras tanto ese apto le pertenecerá a Antonio mi sobrino.
- Le dejo mi apto a Isabela siempre y cuando no se vaya a vivir a Europa.
Art. 1013 [Link].
Si el asignatario es llamado bajo condición suspensiva, el art.1376 [Link], indica que la
partición no se suspende…lo que le correspondería al asignatario condicional para
entregárselo el día en que la condición se cumpla.
En general, se designa un administrador o albacea encargado de conservar la cosa, si hay que
asumir cargas para el mantenimiento del bien, será la masa hereditaria la encargada de asumir
los gastos que se deriven de dicha conservación.

Art1282 y 1283 [Link].

ARTICULO 1283. <TIEMPO PARA REPUDIAR O ACEPTAR>. No se puede aceptar asignación alguna sino
después que se ha deferido.

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea
condicional y esté pendiente la condición.

Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso concedido por un legitimario al
que le debe la legítima para que pueda testar sin consideración a ella.

Art. 1544 y 1545 [Link], 1136 [Link]

 Resolutoria: El asignatario se hace dueño de los bienes desde el momento, pero si cumple la
condición su derecho se resuelve.
Ej. - Le dejo a Marcela mi carro cuando me muera, pero si después de mi muerte ella se gradúa de
abogada lo tiene que devolver.

- Le dejo a Juan mi finca cuando me muera, pero si se casa tiene que devolver la finca.
13-02-19. Las asignaciones forzosas jamás podrán estar sometidas a condición, plazo o modo. Sólo
podrán modalizarse las asignaciones de libre disposición.
Si no se estipula término para el cumplimiento de la condición, será de 10 años luego de la muerte del
causante.
Con la aceptación tácita se pierde el beneficio de inventario.
Derecho de opción: posibilidad que tiene el heredero de aceptar o repudiar lo que le corresponda.
Características:
1. Únicamente se puede ejercer cuando se ha deferido la asignación, salvo el caso del 1283 C.C. -cuando
hay una condición-
2. (Min 30) Se trata de un derecho patrimonial, por lo tanto, es transmisible por causa de muerte a los
herederos de grado más próximo, es renunciable, transferible a quien desee a título oneroso o a título
gratuito, se puede donar, dar en pago, permutar, vender… implica que cuando se tiene el derecho de
opción, no se ha ejercido y fallece, transmite a sus herederos más próximos.
3. No hay un término de tiempo legal para ejercer el derecho de opción, es decir, se puede aceptar o
repudiar en cualquier tiempo, salvo cuando el heredero renuente es requerido por juez para que
manifieste si acepta o repudia en los términos del art. 1289 del [Link] que en concordancia con el
CGP determina que se tiene 20 días, prorrogables por otros 20, so pena de entenderse que hubo un
repudio tácito.
4. El derecho de opción es indivisible, sólo se tienen 2 posibilidades: acepta o repudia.
Excepciones: cuando el causante deja diferentes asignaciones y se presenta un caso de sustitución,
acrecimiento o transmisión. Ej. Si le dejan una asignación en la sucesión de X persona, le dejan un carro a
Carolina, Mateo y Juliana; Carolina tiene dcho a recibir el apto, la parte que le corresponda en el carro. Si
repudia, el efecto es que opera de manera inmediata un acrecimiento a favor de los otros dos
coasignatarios.
Art.1284, 1285 y 1286 C.C
“ARTICULO 1284. <REPUDIO O ACEPTACION CONDICIONAL>. No se puede aceptar o repudiar
condicionalmente, ni hasta o desde cierto día”.

“ARTICULO 1285. <REPUDIO O ACEPTACION PARCIAL>. No se puede aceptar una parte o cuota de la
asignación, y repudiar el resto.

Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 1014, puede cada uno de estos
aceptar o repudiar su cuota”.

“ARTICULO 1286. <REPUDIO Y ACEPTACION SIMULTANEA>. Se puede aceptar una asignación y repudiar
otra; pero no se podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las otras, a menos que se difiera (sic. defiera)
separadamente, por derecho de acrecimiento o de transmisión o de sustitución vulgar o fideicomisaria, o a menos que
se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente”.

Ejemplo: Un causante le deja una asignación en la sucesión de un familiar como su heredera Carolina, el
apto de Medellín y el carro que tenga al momento de la muerte se lo deja a Carolina a Mateo y a Juliana.
Carolina tiene derecho a recibir el apto y la parte que le corresponda en el carro. NO puede aceptar el apto
y repudiar el carro, pero como son coasignatarios el efecto del repudio en esa sucesión testada opera de
manera inmediata como un acrecimiento a favor de los otros dos coasignatarios. Puede repudiar lo que se
defiere de manera separada, si opera el repudio para Juliana, puede repudiar ese acrecimiento porque se
defirió de manera separada, pero no puede repudiar el acrecimiento y aceptar lo otro.
14-02-19.
Art.1286 C.C
El causante fallece, le suceden H1, H2, H3.
Bienes sociales:1000.000.000
Pasivo social: 0
Pasivo hereditario 0
Activo bruto hereditario [Link]
Liquidamos:
 Cónyuge supérstite: Gananciales: 500’ por derecho de gananciales
 Cada hijo 166.666.666 por derecho propio en el 1er orden hereditario.

Supóngase que esos tres hijos del causante son sólo de él. Todos tienen derecho a aceptar o repudiar de
manera separada cuando quieran, no hay término de tiempo. H1 acepta expresamente su herencia, H2
acepta su herencia. H3, soltero, fallece sin aceptar lo que le hubiere podido corresponder en la sucesión de
su padre. Ahí ocurre una forma de suceder indirecta que es el derecho de transmisión: cuando el
heredero o legatario del causante fallece (posterior al causante)
sin aceptar y sin repudiar, porque no alcanzó a ejercer su derecho de opción y les transmite a sus
herederos más próximos la posibilidad de que acepten o repudien.
Si a ellos les hubiese correspondido de manera directa de a 250 a cada uno, no podrían decir que de esos
250 aceptan 166 y el resto lo repudian porque es indivisible, pero como se les defiere ese derecho de
manera separada, hubo un derecho principal que se defirió de manera directa al momento en que se abrió
la sucesión del papá y el otro derecho les llega de manera indirecta en virtud de una transmisión, pueden
aceptar lo principal y repudiar lo otro.
En esa eventualidad puede aceptar el ppal y repudiar el otro.

- Un causante deja una casa y manifiesta que al momento de su muerte se la deja a Juan, Dani y
Gustavo. En la disposición testamentaria, cuando el causante deja algo para varios coasignatarios de
un mismo bien o legado, entre ellos opera el acrecimiento cuando uno de ellos no quiere o no puede
recibir, de acuerdo con el 1207 [Link]. Es posible que Juan repudie.
Efecto: Dani y Gustavo ante el repudio de Juan tendrán ½ y ½ de la casa.
Pero si Daniel acepta su 1/3 parte y acepta lo que le corresponda por Juan
Gustavo dice acepta su 1/3 parte y repudia lo de Juan.
Como se les defirió de manera separada pueden aceptar lo principal y repudiar lo otro. Pero no
pueden aceptar lo accesorio y repudiar lo principal, si se repudia lo principal se entiende repudiado
todo lo que antecede.
En la sustitución deja su finca la roca a Daniel, el apartamento a Antonio y manifiesta que si alguno
de ellos, no quiere o no puede recibir su asignación, la misma será para el otro legatario. Si Dani no
quiere la finca se la dan a Antonio o si Antonio no quiere el apartamento se la dan a Dani.
Si Dani repudia la finca, a Antonio le corresponderá también la finca. Si ambos fueron llamados
conjuntamente, la ley no permite que digan que prefiere la finca y renuncia a los otros.
Tampoco pueden repudiar si el causante dejo en testamento que dejaba la legítima rigurosa a Caro y
la libre disposición siempre y cuando se case con Daniel. Para que Caro tenga ambas cosas, acepta
todo o repudia todo, eso podrá hacerlo el día en que se case con Dani. La legítima es de ella, la libre
disposición no.
Pero, si se le defieren de manera separada, sí. ej. Un tío le deja la mitad de los bienes, y la libre
disposición gravada, no puede aceptar una y repudiar la otra, pero si la carga se la puso a la hermana
de ella ej. Le dejo a Martica el apartamento siempre y cuando pague los estudios de la sobrina, y si
Martica repudia, esa carga será para Carolina. A Caro le llega esa asignación gravada como
consecuencia de una sustitución. En esa eventualidad puede repudiar lo que está gravado y aceptar lo
que no.

Art. 1284, 1285 y 1286 [Link].

NO puede aceptar la gravada y repudiar la otra porque es indivisible. NO puede aceptar el apto que
tiene la carga y repudiar la libre, porque está llamada a recibir la asignación de manera directa. Sólo
puede dividirlas o separarlas cuando hay una delación separada en las asignaciones,
independientemente de que sea gravada o pura y simple.

5. Se tiene que ejercer de manera espontánea o libre. Sólo de manera forzosa cuando son incapaces o
personas con discapacidad ausentes cuyo curador o padres tendrán que aceptar con beneficio de
inventario, y si requieren repudiar, requieren autorización del juez.

6. El derecho de opción tiene efectos retroactivos, es decir, de conformidad con el art. 1296 del Código
civil, cuando la persona ejerza su opción aceptando o repudiando, se entiende como si lo hubiera
hecho desde el día en que se abrió la sucesión, a menos que la persona hubiera sido llamada bajo
condición suspensiva porque la responsabilidad o los derechos vinculados a su calidad de asignatario
en ese tiempo comprendido entre la apertura de la sucesión y el momento de la delación no lo
involucran, pero sólo en la suspensiva.
Si a los tres años cumplió la condición, no tiene ni siquiera derecho a reclamar los frutos, salvo que el
testador hubiere dispuesto otra cosa.
Art.1296; Art.1395 C.C
Los frutos estando pendiente la condición son de los herederos. Al heredero bajo condición
suspensiva le tienen que entregar el bien a paz y salvo. No tiene vinculación y responsabilidad y
mientras no le haya operado la delación. Si alguien es llamado 15 años después es como si nunca
hubiera sido heredero o siempre hubiera sido heredero. El heredero bajo condición suspensiva no
tiene nada, las cargas les corresponden a los demás herederos. (min 24).

7. Es IRREVOCABLE, es decir, que una vez se acepta (consentimiento libre espontáneo, con causa
por la que acepta lícita, ese derecho de opción para aceptar o repudiar, la ley ordena que jamás podrá
el asignatario retractarse de lo que haya escogido. Hay un principio que es la irrevocabilidad del
derecho de opción. Sin embargo, existen 2 posibilidades para rescindir (dejar sin efectos)-por
sentencia- la opción:
- Cuando el consentimiento emitido por él se obtuvo como consecuencia de una fuerza o de un dolo, o
por una lesión grave que implique que por disposición testamentaria desconocida al momento de
aceptar, le están disminuyendo su derecho en más de la mitad. Ejemplo: La persona logra probar que
fue forzada o engañada. El error no aplica. Para la fuerza, el dolo y la lesión se tienen 4 años para
demandar. Respecto a la lesión grave, habrá lugar a rescindirla si le dicen a Caro que es heredera de
Carlos y en el testamento dice que le deja un lote en la ciudad de Medellín, ella acepta, después
aparece un testamento que dice que el tío le imponía la carga de construir un edificio para vivienda de
la familia de él, era algo que desconocía al momento en que aceptó.
- O le deja un carro y después le queda la carga de pagar la U de todos los sobrinos.
Mientras que el repudio de manera excepcional se puede rescindir si se le prueba al juez que la persona
rechazó su derecho inducido por una fuerza o un dolo. (por error no). Con el repudio hay que tener en
cuenta que: cuando se muere el causante hay 2 posibilidades:
 Aceptación:
Expresa: cuando de manera irrevocable, libre, voluntaria, espontánea y solemne se toma el título de
heredero de manera formal, es decir solemne, documento privado o documento público.
Generalmente se le confiere poder a un abogado.
Tácita: se realizan actos de heredero que de manera irrevocable impliquen aceptación. Ej. Poseer los
bienes, vender, enajenarlos de cualquier forma, hacer mejores, demoler, apropiarse de bienes de la
masa hereditaria.
Forzosa: (desarrollada por la doctrina): opera en dos situaciones:
o Caso del heredero representado por un guardador (discapacitado mental o ausente) o padres en
ejercicio de la patria potestad (caso del menor), excepcionalmente podrán renunciar si el juez
autoriza y con conocimiento de causa
o El que se apropia de bienes de la masa hereditaria. Va a la casa del causante y sustrae los bienes
de la masa hereditaria que lo obligan a aceptar, aunque después manifieste que
repudiaResponde penalmente, puede perder lo que sustrajo, puede verse obligado a pagar
doblado, pierde el derecho a aceptar con beneficio de inventario.

 Repudio:
Expresa: lo manifiesta en doc priv. O pco. Tiene que ser pna plenamente capaz.
Art.1294 C.C El repudio sólo se puede rescindir cuando se estuvo inducido por un dolo o una fuerza.
Pero, el art.1295 C.C habla de la posibilidad de rescindir el repudio parcialmente: cuando muere el
causante su herencia se defiere a favor de los herederos para que acepten o repudien, los acreedores de un
causante se pueden hacer parte de la sucesión con el finde que le sean canceladas sus acreencias. Ej.
Muere Gerardo y uno de los hijos le debe 80’. Si bien su deudor no tiene con qué responderle, una vez se
abra la sucesión y le adjudiquen, no tiene interés legítimo en la sucesión, no puede solicitarla, sino que
debe estar pendiente. No está facultada para iniciar el proceso de sucesión por Gerardo, le toca esperar a
que le adjudiquen al heredero.
Gerardo dejó una casa de 1200’ tiene 3 hijos, cada hijo tiene 1/3 parte.
La acreedora saca certificado de tradición y libertad y encuentra que el hijo menor repudió. La ley permite
que el acreedor de uno de los herederos vaya donde el juez de conocimiento y le solicite que rescinda
parcialmente el repudio, pero sólo a prorrata de lo que es su acreencia. Si el juez encuentra que el
heredero repudió y que con el repudio perjudica los intereses del acreedor y que ese acreedor le probó con
el título la deuda, aunque aún no sea exigible, el juez rescinde el repudio, pero a prorrata. Arts. 1291,
1294 y 1295 [Link].
Ejemplo: Una casa de 1200
H1, H2, y Carolina. Derecho proindiviso para Caro de 80’ y 560’ a cada uno de ellos. Ese repudio les
beneficia a ellos 2 pero reconociendo el derecho del acreedor propio del heredero que repudió.
18-02-19. El heredero cuando acepta de manera expresa tiene la posibilidad de hacerlo con beneficio de
inventario o en forma pura y simple en los términos del art. 1304 y sgtes del código civil. Aceptar con
beneficio de inventario, significa que el heredero no se hará responsable de las deudas dejadas por el
causante en un valor superior a lo que le corresponda a él por herencia, es decir, el heredero beneficiario
goza de la posibilidad de proponer como excepción el agotamiento de bienes, de tal forma que si un
heredero recibe por herencia 300’ millones y su cuota en el pasivo era de 450’, no se hará responsable
sino hasta los 300’.
Cada heredero mientras sea plenamente capaz y mientras no haya realizado acto de heredero sin previo
inventario tiene la opción de recibir con el beneficio de inventario, aquél heredero que guarda silencio y
no manifiesta cómo va a aceptar, la ley expresa que goza del beneficio de inventario.
Contrario al beneficio de inventario está la aceptación pura y simple.
Aceptación pura y simple: hace que el heredero asuma con su propio patrimonio la prorrata que le
correspondería como deudor más allá de lo que reciba por herencia, es decir, el que acepta en forma pura
y simple compromete su patrimonio personal ante los acreedores del causante por lo que le pueda
corresponder en los pasivos de la sucesión.
Ejemplo: Activo: 600
Pasivos: 750
Activos----Pasivos
A 200---------250 (200) 1/3 Beneficio
B 200---------250 (200) 1/3 Beneficio
C 200---------250 (50) 1/3 Pura y simple
A, B, C cada uno 200’. Cada uno puede manifestar si acepta en forma pura y simple o con beneficio de
inventario.
A y B aceptan con beneficio de inventario, tienen derecho a 200’ (1/3 parte cada uno) y C en forma pura y
simple
B sólo responde hasta 200. C tiene que responder con su propio patrimonio con 50’.
ARTICULO 1411. <DIVISION DE DEUDAS HEREDITARIAS>. Las deudas hereditarias se
dividen entre los herederos, a prorrata de sus cuotas.
Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias.
Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias sino
hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda.
Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1413 y 1583.
El beneficio de inventario se pierde por aquél que haya realizado la aceptación forzosa, por haber
sustraído bienes de la masa hereditaria y aquél heredero que cuando se haga el inventario de los bienes,
oculte bienes o inventaríe deudas inexistentes, sin importar la cuantía.
Art. 1304, 1313 y 1309 y 1288 C.C
Aunque manifiesten que aceptan en forma pura y simple, la ley impone la obligación de aceptar con el
beneficio de inventario en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de incapaces, siempre que vaya a aceptar una herencia, aunque no lo exprese su
representante, tiene que aceptar con beneficio de inventario. Art. 1282; Art. 93 Ley 1306 literal e).

“ARTÍCULO 93. ACTOS DE CURADORES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN. El curador deberá obtener
autorización judicial para realizar los siguientes actos, en representación de su pupilo:
e) El repudio de los actos gratuitos interesados o modales en favor del pupilo. Las herencias podrán ser aceptadas
libremente, pero se presumirá de Derecho que han sido aceptadas con beneficio de inventario”.

2. Todas las que se dejan a favor de entidades públicas.


3. Los herederos fiduciarios sin excepción, y aunque no lo manifiesten gozan de dicho beneficio. Art.
1307 y 1308 C.c
4. El heredero ausente que es representado por un curador, una vez que se le emplaza, no comparece, se
le designa su curador y este tiene la obligación de aceptar por él con beneficio de inventario.
5. De acuerdo con el art. 1305 C.C si de muchos coherederos unos quieren aceptar con beneficio de
inventario y otros en forma pura y simple, el beneficio de uno de ellos se extiende a los demás.

*Heredero fiduciario: dejarle un bien a alguien hasta el día en que x persona se gradúe. Ese heredero
fiduciario debe aceptar con beneficio de inventario.
Es diferente ser heredero a ser coheredero.
X(causante)
A-B-C Herederos pueden aceptar de forma pura y simple o con beneficio de inventario

X(causante)
A----B---C
C antes de ejercer su derecho de opción fallece sin aceptar, opera un derecho de transmisión, es
decir, le transmite su derecho de opción a sus herederos de grado más próximo. C1, C2 y C3 son
coherederos de C. Si C3 acepta con beneficio de inventario y los demás de forma pura y simple,
el beneficio de C3 se extiende a los demás.

Si A le deja la libre disposición a sus sobrinos, ellos son coherederos de la libre disposición. Los
coherederos son llamados a recibir una misma asignación. Con uno que manifieste que acepta
con beneficio se hace extensivo a los otros, así no quieran, el acreedor no puede ejecutarlos.

El que acepta en forma pura y simple está aceptando de forma natural las obligaciones del
causante.

El art. 1411 C.C dice que la distribución de las deudas siempre es a prorrata de lo que le toca por
herencia (en la misma proporción). Sin embargo, hay unas excepciones que consagra la ley.
Art. 1415 indica que el causante tiene la libertad de realizar una distribución diferente de las
deudas. La ley permite que ese padre o ese causante distribuya la herencia de manera distinta. El
causante sólo por testamento tiene la libertad de imponer a uno de los herederos el monto de sus
deudas. Ej. 5% por A, 15% por B…cuando eso ocurre, el acreedor tiene la posibilidad de escoger
en lo que más le convenga. Si desea opta por la voluntad del testador, o hace uso de la división
del 1411 C.C (1/3, 1/3, 1/3). Si opta por la del 1411 todos tienen que responder y pagar a prorrata,
pero los que les tocaba más, tendrán derecho a ser indemnizados por aquél heredero que salió
beneficiado con la elección del acreedor.
*escuchar grabación min 34
Art.1415 C.C.
Nota: Cuando con el repudio está perjudicando un interés puede solicitarse ej. A no puede entrar al
proceso de sucesión para reclamar su crédito porque no tiene vocación, lo que puede hacer el acreedor es
solicitar que se rescinda ese repudio a prorrata de su crédito. Es con el crédito que tiene que se una
obligación clara, expresa y exigible.
Ejemplo: Casa 900’
H1 300
H2300
H3 300

19-02-19.

Derechos del acreedor Derecho del heredero Derecho del acreedor causante

Art. 1295 C.C 1304 -1411 Art. 1435 C.C y sgtes (hasta el 1444).
Art. 493 CGP Beneficio de inventario Beneficio de separación. Todo acreedor
Causante deja: 1500’ hereditario o testamentario del causante
Debe: 700’ tiene la posibilidad de invocar el
beneficio de separación de
A 500 patrimonios. Este beneficio se define
B 500 como el derecho de ese acreedor para
C 500 pedirle al juez que de la masa hereditaria
separe alguno o algunos bienes del
El acreedor del causante a quien causante para que estos no se confundan
le debía 700’ puede ir a reclamar con el patrimonio de sus herederos, de
a “A”, “B”, “C” cada uno 233’ o tal manera que a estos se les prefiera al
puede cumplir la voluntad del momento de hacer efectivo sus créditos.
testador, en ese caso le exige a Este beneficio tiene que ser solicitado
“A” 70’ a “B” 70’ y a C “570”. expresamente por cada uno de los
El problema es que C recibió con acreedores, dicha solicitud se hace por
beneficio de inventario, entonces escrito y se concederá si se hace hasta
perdería 70’. antes de que se apruebe la partición de la
Pero si el acreedor opta por la masa hereditaria o la adjudicación de la
división del 1411 (233’), “C” le misma. En el escrito se le tendrá que
tiene que indemnizar a “B” y a indicar al juez cuál o cuáles son los
“A” el valor que hayan asumido. bienes objeto de la separación, y se le
tiene que aportar el documento auténtico
donde consta el crédito, aunque aún no
sea exigible. El juez emitirá un auto que
deberá inscribirse en la ORIP si hay
bienes inmuebles, en el folio de
matrícula inmobiliaria para darle
publicidad. El acreedor que haya
solicitado el beneficio de separación, si
escogió un bien y este no es suficiente
para satisfacer su acreencia, le tocará
esperar a que los demás acreedores del
causante hagan efectivas sus acreencias
y que los acreedores del causante
también las hagan, y de lo que quede
puede pedir.
Si lo que escogió supera el valor de su
acreencia, el saldo se los tiene que
entregar a los herederos.
El beneficio de separación de
patrimonios no procederá en los
siguientes eventos:
- Si el título que presta mérito ya
prescribió
- Si los herederos y el acreedor
llegaron a un acuerdo de pago, a un
convenio, si el acreedor ha recibido
pagos parciales o si les aceptó
cualquier garantía
- Cuando los bienes de la masa
sucesoral ya salieron de los bienes
de los herederos.
Art. 1435 C.C.
Nota: si un heredero lo pide no se hace
extensivo a los otros.
Art.1440, 1441, 1442, 1443
Art.506 CGP.
Se puede para cualquier tipo de créditos

Si el padre le debía a la hija 30’ por cuota alimentaria, y son 3 hijos, sólo puede reclamar 20’(10,10 y 10,
no se autocobra).
La ley faculta al testador para que haga una distribución diferente de los pasivos. Es posible que en el
trámite de la sucesión, todos los herederos decidan entregarle a un heredero un bien, es decir, hacer un
convenio para que el pasivo sólo lo asuma un heredero. Si eso ocurre, se le da la posibilidad al acreedor
de optar por las dos opciones.
Art.1583 C.C
Cuando se adjudica un crédito a la masa sucesoral o todos exigen el pago, o cada uno exige a prorrata de
lo que se le debía.
Art.1294
*Recomendación: Hacer una enajenación de derechos herenciales, en vez de repudiar. Caso de fiducia.
20-02-19.
Art. 1583 #4
DERECHO DE TRANSMISIÓN. 1014 C.C. Es una forma de suceder indirecta. Se define como el
derecho que está en cabeza de los herederos de un heredero o legatario fallecido para aceptar o repudiar,
aquel derecho que el asignatario no alcanzo a ejercer una vez se le había deferido; en otras palabras, el
derecho de transmisión permite que los herederos del asignatario de un causante, puedan aceptar o
repudiar lo que a dicho asignatario le correspondía en la asignación del causante, toda vez que aquel
falleció después de habérsele deferido su asignación pero sin alcanzar a ejercer su opción.
CAUSANTE MEDIATO-TRANSMITENTE es el primer causante, primer sujeto que fallece en el
tiempo. Inmediatamente cuando se abre la sucesión opera la delación de sus asignatarios.
CAUSANTE INMEDIATO–TRANSMISOR es aquel heredero o legatario del transmitente que
fallece con posterioridad al mediato. Es necesario que fallezca sin aceptar y sin repudiar. Este le transmite
el derecho de opción al llamado transmitido (siempre será heredero, nunca legatario).
TRANSMITIDO: siempre será heredero, se transmite el derecho de opción que el anterior no pudo
ejercer, porque falleció.
Ejemplo. Una señora casada da a luz a una niña, esta nace prematura, y fallece la madre en el parto en la
mañana. Nace la niña, es persona y en la tarde fallece la niña (posterior), sin aceptar o repudiar. La
herencia de la niña se defiere, y se transmite al heredero mas próximo, es decir al padre. El padre hereda
de forma indirecta lo de su esposa, por eso es una forma de suceder indirecta.
*Si se alcanza a aceptar antes de fallecer, se llama sucesión procesal, no existiría la transmisión. * art. 68
y 519 C.G.P. En la sucesión procesal el asignatario (heredero o legatario) aceptó, pero se murió. Ej. Le
dio poder al abogado y al otro día se murió, como el señor aceptó hay que adjudicarle y luego en otro
trámite se haría la sucesión.
Si el heredero o legatario fallece con posterioridad, pero había repudiado, tampoco hay transmisión.
En la transmisión tenemos el sujeto (transmitente) con el que se abre la sucesión, se defiere a sus
asignatarios (herederos o legatarios), y el asignatario fallece sin ejercer el derecho de opción (transmisor),
por lo que se transmite a sus herederos próximos (transmitidos).
Caso: Un señor de 95 años murió, se abrió su sucesión en junio de 2015, cuando murió era viudo y sólo
tenía una hija. La señora tenía 80 años, no tenía hijos, ni familiares, testó y dispuso de los bienes así:
apartamentos, bodegas, locales, … (min 22:44)
21-02-19. (grabación ok).
TRANSMISOR: Sujeto que fallece con posterioridad al transmitente.
Requisitos:
1. Fallecer con posterioridad al transmitente.
2. Debe ser asignatario legal o testamentario del causante mediato (heredero o legatario)
3. Cuando ocurre su deceso es necesario que no hubiese ejercido su derecho de opción, pero su
asignación si debió haberse deferido.
4. Se requiere que el derecho que tenía para aceptar o repudiar, no haya prescrito (no más de 10 años
desde que falleció el transmitente)
5. El transmisor (causante inmediato) debe ser capaz y digno de suceder al causante mediato
(transmitente). Entendiendo la capacidad, como que le sobrevivió al momento de la muerte; y digno,
es decir que su comportamiento con el causante mediato en vida, no de lugar a la sanción civil de
indignidad al heredar.
Ejemplo: Carolina puede decir que le quiere dejar a Alejandra su diamante, cuando Carolina se muere
Alejandra es una legataria, en el testamento dice que ella es la titular, se va con copia del testamento a
exigir que le entreguen el testamento, y yendo para allá muere sin ejercer el derecho de opción. Alejandra
es casada, tiene padre y madre, el diamante se le entrega a los herederos de grado más próximo por
derecho de transmisión. Ella es causante mediata.
TRANSMITIDO: Heredero beneficiario, testamentario, más próximo que tenga el causante. NUNCA
PUEDE SER UN LEGATARIO. El transmitido para poder recibir lo que le corresponda en la sucesión
del transmitente, es necesario:
1. Que sea heredero testamentario.
2. Debe ser capaz y digno con relación al transmisor, aunque no sea ni capaz ni digno de heredar al
transmitente, porque no la conoció o no existía. Ejemplo: Carolina le va a dejar el 100% de su
herencia a Antonio, si ella fallece opera la delación a favor de Antonio. Si Antonio fallece con
posterioridad, y en ese momento tiene un hijo, frente a Carolina no tiene capacidad el niño, pero
frente al transmisor-Antonio, el niño sí tiene capacidad.
- Si Antonio se casó con una niña a quien Carolina ni conoció lo que importa es que ella sea capaz y
digna frente al transmisor.
3. El transmitido debe aceptar la herencia del transmisor, para poder aceptar la del transmitente, porque
si repudia la del transmisor, se entiende repudiada la del transmitente. Pero, si repudia solamente lo
del transmitente, nos encontramos con la división del derecho de opción.
*El derecho de transmisión opera en todas las sucesiones. *
Si la sucesión es testada la distribución será legítimas rigurosas y libre disposición.
Ejemplo 1. Un causante casado, procrearon a H1, H2, H3, y H4. Se abre la sucesión del señor el 7 de
febrero de 2015, se disuelve la sociedad conyugal. Le sobreviven la cónyuge y 4 hijos. H1 fallece el 30 de
julio de 2016 sin ejercer el derecho de opción (sin aceptar y sin repudiar lo que le pueda corresponder en
la sucesión de su papá), por lo tanto, les transmite a sus herederos de grado más próximo. H1 tenía 3
hijos. H1.1. acepta ambas herencias: del transmitente y la del transmisor. H.1.2 acepa la del transmitente
y repudia lo del transmisor. H1.3 acepta la del transmisor y la del transmitente. Y H4 fallece el 31 de
diciembre de 2018 S.A y S.R.
7/02/15 Causante-----------------Cónyuge
+H130/7/16 H2 H3 +H4 31/12/18
SA, SR |
|
H1.1 (acepta); H2.1 (repudia); H3.1 (acepta)
Activo bruto social (BS): 2700.000.000
Pasivo social (PS): 300.000.000 (hipoteca)
Bienes personales: 800.000.000 (finca de la sucesión del papá)
Apartamento personal: 430.000.000
Deudas personales: 100.000.000
Gananciales: 2700.000.000(BS) – 300.000.000=2400.000.000/2=[Link]
ABH=1200.000.000(gananciales)+800.000.000(BPersonales)+430.000.000(apartamento)
=2430.000.000
Masa hereditaria líquida (ALH): 2430.000.000(ABH)–100.000.000 (Pasivo personal) = [Link].
[Link]/4(hijos)= 582.500.000 cada hijo.
H1 al fallecer sin aceptar y repudiar, le corresponde $0. Pero se ejecuta el derecho de transmisión:
582.500.000/3=194.166.666. H1 tenía $300.000.000 en su patrimonio.
A los nietos del causante H1.1 (acepta ambas herencias), H1.2, H1.3 les corresponde $194.166.666, a
cada uno porque son 3.
H1.1 (acepta la herencia del transmitente y la del transmisor, es decir, acepta ambas herencias) =
100.000.000 por D.P + 194.166.666 x D. Transmisión en 1er OH + 50.000.000 por Incremento
Aritmético + 97.083.333 por Incremento Aritmético (D.T)
H1.2 (Acepta la del transmitente, Repudia lo del transmisor, es decir, REPUDIA todo) = $0. Los
194.166.666 regresan a la masa hereditaria y acrecen.
H1.3 = 100.000.000 por D.P + 194.166.666,6 x D.T en 1er OH + 50.000.000 por Incremento
aritmético + 97.083.333 por Incremento Aritmético (D.T)
H2 = 582.500.000.
H3 = 582.500.000.
H4 falleció con posterioridad S.A y S.R. Recibe $0; le transmite a sus herederos de grado más próximo:
Mamá que es la heredera más próxima, recibe 292.250.000 por derecho de transmisión en 2OH; y
Cónyuge supérstite recibe 292.500.000 por derecho de transmisión en 2OH.
Ejemplo 2. Un señor muere y tenía compañera permanente. Se abre la sucesión del señor el 1° de enero
de 2010. Le sobrevive hermano 1, hermano 2, hermano 3 y compañera permanente. Durante la vigencia
de la sociedad adquirieron bienes sociales por 400.000.000 y un pasivo social de 1200.000.000.
Bienes sociales: [Link]
Pasivos sociales: 1.2000.000.000
ABH: [Link]/2 = [Link] (gananciales)
La compañera permanente fallece el 30 de octubre de 2016, con posterioridad.
Hermano 2 fallece con posterioridad sin haber ejercido el derecho de opción., y deja sobrino 1, 2 y 3. Este
hermano era casado y tenía bienes sociales: 300.000.000.
Y el hermano 1, murió, tenía bienes propios de 100.000.000. Dejó en testamento como heredero universal
al municipio de Medellín.
A la compañera le toca: [Link] de gananciales. Ella no recibe herencia, sólo gananciales, porque
la compañera recibe desde el 22/03/12, y como la sucesión del transmitente se abrió el 1/01/10 la
compañera no tiene derecho.
[Link]/3= $466.666.666,6 (Herederos más próximos a 2010)
Hermano 1: $466.666.666,6 por derecho propio en 3° orden hereditario
Hermano 2: Fallece con posterioridad sin aceptar o repudiar. BS: 300. Gananciales=150/3;
466.666.666,6/3=155.555.555,5 transmite.
Cónyuge supérstite recibe 50% de los gananciales $150.000.000.
Sobrino 1: 50 millones por derecho propio en 1° orden hereditario + 155.555.555,5 por derecho
de transmisión en 1 orden hereditario
Sobrino 2: 50 millones por derecho propio en 1° orden hereditario + 155.555.555,5 por derecho
de transmisión en 1 orden hereditario
Sobrino 3: 50 millones por derecho propio en 1° orden hereditario + 155.555.555,5 por derecho
de transmisión en 1 orden hereditario
Hermano 3: Fallece con posterioridad sin aceptar o repudiar, y dejo de heredero universal al municipio
de Medellín, el cual repudia lo del transmitente. Al aceptar lo directo le toca 100.000.000 por derecho
propio. Por lo que repudia del transmitente ($466.666.666,6) se le tiene que dar por abintestato, y el
siguiente heredero es el hermano 2 y hermano 3, el hermano 2 recibe por derecho de transmisión
233.333.333,3 y el hermano 3 por estar muerto, le transmite a los 3 sobrinos $77.666.666,6 por derecho
de transmisión.
Examen.
Segundo punto: 3 características del beneficio de separación y del beneficio de inventario.
Beneficio de separación:

- Derecho que cobija a los acreedores del causante


- No permitir que el patrimonio del causante se confunda con el de los herederos
- Se tiene que decretar por un auto
Beneficio de inventario:

- Beneficio exclusivo de los herederos


- Persigue que el heredero no se obligue en las obligaciones del causante
- se pide ante notario o ante juez
- Es un pronunciamiento de heredero o silencio
El derecho de opción es irrevocable: En principio el derecho de opción es totalmente irrevocable, sin
embargo, existen unas excepciones: cuando acepta de manera excepcional el juez puede dejar sin efectos
la aceptación si se prueba que estuvo acompañado de dolo, fuerza o lesión grave, que le está
desmejorando en más de la mitad de lo que le correspondía.
El repudio puede rescindirse por sentencia judicial cuando se le pruebe al juez que una fuerza o un dolo y
por solicitud de los acreedores.

TALLER DE RECUPERACIÓN EXAMEN:


1. ¿En qué consiste la delación de la herencia y cuándo se presenta? De ejemplos.
R/. Art. 1013 [Link]. Delación de la herencia: está regulada por el art. 1013 del código civil y se define
como el actual llamamiento que hace la ley al heredero o legatario para que manifieste si acepta o repudia
una asignación. Cuando muere el causante, de manera inmediata opera la delación. La ley llama a los
herederos y a los legatarios. En nuestra legislación no existe un término para aceptar o para repudiar, es
decir, el sujeto puede manifestar que acepta la herencia de su padre, tío, amigo, etc., en el momento que
desee.
La delación que es el llamamiento para aceptar o repudiar, generalmente se da al momento de la apertura
de la sucesión.
Ej. El 5 de feb de 2019 se abre la sucesión de Juan. La ley los llama el mismo día.
Regla general: inmediatamente se hace la delación. El ius deliberandi da sólo 2 opciones en cualquier
momento:
- Aceptar: de forma expresa o tácita
De forma expresa: con beneficio de inventario o
pura y simple

- Repudiar: expreso
Tácitocuando el ius deliberandi que no tiene término de prescripción, trae una limitante:
cuando hay una conducta omisiva, inactividad o silencio está generando perjuicios para los demás
herederos. La ley habilita a los otros herederos que se ven perjudicados para que inicien el proceso
judicial de sucesión.
Tiene 20 días contados a partir de la notificación para que acepte o repudie so pena de entenderse que
hubo un repudio. Art.1290 C.c

Cuando hay una sucesión intestada, la delación siempre es paralela a la apertura de la sucesión,
inmediata.
- Excepciones: Sucesión testamentaria: la ley permite al causante en su testamento imponer cargas a
los asignatarios, condiciones a cargo de la sucesión, y en materia de sucesiones son:
 Suspensivas:
Potestativa positiva: le impone al asignatario la obligación de cumplir un hecho futuro e
incierto que depende de la voluntad del testador. Ej. cuando el causante en el testamento
dispone que le deja un bien mueble ej. Carro a Marcela siempre y cuando se gradué de
derecho, la delación solo operará el día en que obtenga el título de abogada.
Si a ella no le interesa, puede repudiar de manera inmediata, aunque no haya operado la
delación …

Potestativa negativa: el derecho del asignatario también se dilata, se suspende en el tiempo,


pero en estos casos el causante le impone a un asignatario la obligación de no realizar un
hecho futuro e incierto. En esos casos, el testador, lo deja al arbitrio exclusivo del asignatario
y nadie va a tener certeza de que ese hecho no se vaya a dar. Ej. Le dejo mi finca a Juan si
Juan no se casa con Margarita.
En este caso, si el causante no determina tiempo y quiere la finca ya, le solicita la caución
muciana, que consiste en que el asignatario deposita una caución fijada por el juez que sea lo
suficiente para asegurarle a los demás herederos del causante que en el evento de que llegue a
incumplir con la condición restituye el bien con los frutos y accesorios, entonces si se presta
la caución, la ley determina que en esos casos es como si la delación hubiera operado desde el
día en que se abrió la sucesión. (sino le toca esperar a que Margarita muera).

Si hay una condición suspensiva negativa y el causante constituyó un fideicomiso, no habrá


lugar a la fijación de la caución, le toca esperar que se cumpla el término de tiempo.
Ej. - Le dejo a Sebastian mi apto cuando me muera, siempre y cuando no estudie derecho y
mientras tanto ese apto le pertenecerá a Antonio mi sobrino.
- Le dejo mi apto a Isabela siempre y cuando no se vaya a vivir a Europa.
Art. 1013 [Link].
Si el asignatario es llamado bajo condición suspensiva, el art.1376 [Link], indica que la
partición no se suspende…lo que le correspondería al asignatario condicional para
entregárselo el día en que la condición se cumpla.
En general, se designa un administrador o albacea encargado de conservar la cosa, si hay que
asumir cargas para el mantenimiento del bien, será la masa hereditaria la encargada de asumir
los gastos que se deriven de dicha conservación.

Art1282 y 1283 [Link]; Art. 1544 y 1545 [Link], 1136 [Link]

 Resolutoria: El asignatario se hace dueño de los bienes desde el momento, pero si cumple la
condición su derecho se resuelve.
Ej. - Le dejo a Marcela mi carro cuando me muera, pero si después de mi muerte ella se gradúa de
abogada lo tiene que devolver.

- Le dejo a Juan mi finca cuando me muera, pero si se casa tiene que devolver la finca.

2.
abuelos
|
Mamá-papáºX---H1-H2
|
H1(Carlos)-H2(Sebas)-----Marcela X°<>armando
Armando acepta
Madre acepta
Carlos acepta
Sebastian repudia lo del transmitente (Marcela)
Marcela:
BS=900.000.000
PS=300.000.000
BP=300.000.000
900.000.000-300.000.000= 600.000.000/2
BP= 300.000.000 (gananciales)+300.000.000(apartamento propio) = 600.000.000
Herederos de Marcela: ascendientes y cónyuge
600.000.000/3=200.000.000

- Ascendientes: 200.000.000 c/u


Mamá: 200.000.000 por D.P en 2OH
Padre: 200.000.000 por D.P en 2OH
- Cónyuge: $ 200.000.000 por D.P en 2OH

- Padres de Marcela:
BS= 400.000.000
400/2=200.000.000
Padre Marcela: BP=200.00.000 (gananciales) + 200.000.000 (por Derecho Propio de Marcela hija)
Herederos Padre:
Carlos (acepta): 100.000.000 por Derecho Propio en 1OH + 100.000.000 por Derecho de Transmisión +
100.000.000 por incremento aritmético
Sebastian (acepta): 100.000.000 por Derecho Propio en 1OH – repudia lo del transmitente

3.
PabloX° –camilo X°---Manuel X°
|
Daniel- Carolina
Pablo:
BP: 1000.000.000
Pasivos: 200
1000.000.000-200=800.000.000 ALH
100% le toca a los hermanos
Manuel 400.000.000 por DP en 3OH
Camilo 400.000.000 por DP en 3OH
Fallece Camilo, le enajenó a su novia Cecilia:
Celicilia: 400.000.000 por enajenación.
Camilo enajenó sus derechos herenciales a Cecilia su novia.

Manuel
BP: 200.000.000 + 400.000.000 por DP en 3OH
Carolina repudió lo del transmisor. Repudia lo de Manuel.
Daniel: 100.000.000 por Derecho Propio en 1OH + 100.000.000 por incremento aritmético + 400.000.000
por Derecho de Transmisión = 600.000.000
Daniel aceptó lo del transmisor y lo del transmitente.
6-03-19.
Derecho de herencia:
Es un Derecho Real en los términos del artículo 665 del Código Civil, al igual que el derecho de dominio,
el derecho de uso y de habitación, y como tal, de él surgen las acciones reales: acción de petición de
herencia y acción reivindicatoria de la herencia. El derecho de herencia tiene unas características propias:
Características:

 Persecución: es un derecho único y exclusivo de los herederos abintestato o testamentarios, no los


legatarios. Consiste en que todo heredero podrá demandar para que se le reconozca su derecho
cuando los bienes de la masa hereditaria están siendo poseídos o han sido adjudicado a otras personas
con igual derecho o menos derecho o que no tienen ningún derecho. El heredero en virtud de la
persecución puede demandar en acción de petición de herencia o en acción reivindicatoria de los
bienes hereditarios.

Acción de petición de herencia: es una acción que demanda el heredero testamentario o abintestato
y que va dirigida en contra de otros herederos que están en posesión de los bienes herenciales. Se
dirige contra los otros herederos.
Ejemplo: muere el causante, le suceden 4 hijos legítimos, matrimoniales, se adjudican los bienes de la
masa hereditaria del papá y aparece el hijo extra-matrimonial, éste tiene acción de petición de
herencia y demandará a los otros herederos que están poseyendo los bienes. OJO: Esos herederos no
tienen que estar actuando de mala fe, posiblemente no tenían conocimiento de que existía
O pueden ser herederos ucupativo, fueron reconocidos como herederos pero no son herederos de
mejor derecho. Ejemplo: muere el causante, le sobrevive su cónyuge su papá su mamá, en segundo
orden hereditario, ellos se adjudican los bienes, no sabían de la existencia del hijo, y a los 4 años
aparece el hijo extramatrimonial reclamando.
La acción de petición siempre va dirigido por quien es heredero y en contra de otros herederos, sean
de menor, igual o mejor derecho y …
Puede que oculten la existencia del hijo extramatrimonial, puede que oculten que hay un hijo
extravíado, etc. Ese heredero que tiene el mimo o mejor derecho, puede demandar en acción de
petición de herencia, para lo cual tiene 10 años contados a partir del momento contados desde el
momento en que se abrió la sucesión del causante.
Acción reivindicatoria: Se encuentra contemplada en el mismo Capítulo 1325, y es una acción que
tienen los herederos del causante o abintestato para demandar al tercero que está en posesión de los
bienes de la masa hereditaria.
Frente a esa situación la ley le dice al heredero que puede solicitar la reivindicación de los bienes.
También tiene 10 años contados a partir del momento contados desde el momento en que se abrió la
sucesión del causante (cuando muere el causante-regla general).

 Preferencia: Atributo propio del heredero, toda vez que nuestro sistema legal que regula el código
civil y la ley 159/82, es organizado y excluyente, cada orden estpa estructurado con unos herederos y
cada orden dice cuánto le toca a cada uno. Es excluyente en la medida en que si hay un heredero en
un orden, sólo podrá recibir en éste si el orden anterior se encuentra vacante. Todo heredero que tenga
su vocación puede encontrarse en una sucesión con otros herederos que tienen vocación pero que no
son de su mismo orden. Siempre el del orden prevalente excluye al siguiente.
 Perpetuidad: Implica que una vez haya fallecido el causante, los herederos se convierten en
comuneros, y esa comunidad perdurará hasta el día en que se realice la adjudicación y partición de los
bienes. Pero, también es posible que alguno de los herederos no quiera permanecer en comunidad y
enajene los derechos herenciales a un tercero o a uno de los herederos, a pesar de la liquidación de la
comunidad o de la enajenación de los derechos herenciales en cualquiera de sus modalidades, la
calidad de heredero jamás se pierde.
Ejemplo: min 14

Don Luis entra y la subroga en todo el trámite de la sucesión, a él se le adjudican los derechos
herenciales, pero la calidad de heredera jamás se pierde.
Min 17.
Formas o modos de adquirirlo:
1. Sucesión por causa de muerte
2. Prescripción adquisitiva
3. Cesión o tradición de los derechos herenciales.

1.1. Sucesión por causa de muerte: Modo más usual o modo cotidiano a través del cual se adquiere
la herencia de una persona, cuando muere el causante, titular del patrimonio, es muerte le permite
al heredero entrar a ejercer la posesión sobre los bienes del difunto. A partir de la muerte del
difunto los herederos pueden ejercer las diferentes posesiones: legal o real y material de los
bienes hereditarios. Antes había otra llamada la posesión efectiva de los bienes herenciales 5.

- Legal: Se define como una ficción legal conferida por el legislador en virtud del título de heredero,
esa posesión legal está regulada en el 783 y parte del 753. Esa posesión legal es sólo el título, se tiene
aún cuando se desconozca que se tiene la calidad de heredero.
Ejemplo:
posesión que sólo se confiere al heredero, ni siquiera al legatario. Es una posesión que no implica que
se tenga ni animus ni corpus, no hay una aprehensión física de los bienes de la masa hereditaria. El

5
Es una posesión regulada por el código civil en los artículos 757, 766 y 1326 [Link]. Fue derogada por al CGP.
En los despachos todavía hay procesos de sucesiones adelantándose con el CGP. La posesión efectiva constituía un
justo título para adquirir. Art, 1326. El heredero putativo fue derogado.
heredero que pretenda adquirir por prescripción adquisitiva los bienes de la masa cuando ejerce la
posesión legal de la herencia, no le va a prosperar su pretensión, porque no tiene actos de señor y
dueño.
Art. 783 [Link], 753
La posesión legar sirve para que:
 la herencia no sea declarada vacante porque hay herederos,
 el heredero pueda entrar en posesión real y material de los bienes de la masa hereditaria
 Para que de acuerdo con el art. 975 del c. civil, el heredero pueda ejercer las acciones de
persecución y recuperación de los bienes herenciales. Son posesiones sobre bienes de una masa,
se empiezan a ejercer desde el momento en que muere el causante.
 Esa posesión legal le permite por si sola al heredero enajenar a cualquier título los derechos que
le puedan corresponder en la sucesión del causante. Puede traditarlos: donarlos, venderlos
*hipotecar no* darlos en pago, etc.
 La legal sólo el verdadero heredero abintestato o testamentario.

Está consagrada en los artículos 757 y 783 del C.C. Equivale al derecho radicado en cabeza del heredero,
consistente en una ficción según la cual se le considera poseedor, sin solución de continuidad, de la
universalidad herencial, una vez deferida la herencia. La posesión efectiva de la herencia la confiere el
juez mediante un decreto, sobre determinados bienes inmuebles y para efectos limitados por el mismo
decreto, a los herederos que lo soliciten. Es una especie de ficción radicada en el heredero que
representa un derecho derivado de su condición de tal. Esta posesión tiene por objeto: 1º. Evitar que la
herencia se considere vacante. 2º. El ejercicio de la defensa posesoria de los bienes relictos y entrar en
posesión material de ellos. El heredero es titular de las acciones posesorias de conservación y
recuperación de las cosas que poseía el causante aun antes de haber tomado posesión de ellas (art. 975
del C.C.) 3º. Ceder el derecho de herencia y disponer de los derechos herenciales. AGUADO MONTAÑO,
Eustorgio Mariano, Derecho de Sucesiones, Segunda edición, Leyer, Bogotá, Pág.85

La posesión legal no es más que una ficción del derecho según la cual la ordinaria que venía siendo
ejercida por el causante sobre los bienes integrantes de su patrimonio continúa siéndolo por sus
herederos sobre la comunidad herencial, una vez fallecido aquel y sin solución de continuidad. De tal
manera que la apertura de la sucesión no expresa otra cosa que mutación de la posesión del causante,
inmediatamente después de su muerte, al heredero; claro está, dentro de las características propias de
la posesión legal”
- Real o material: es una posesión que se puede ejercer desde el momento en que se abre la sucesión
del causante, podrá ser ejercida por el verdadero heredero, por el heredero putativo, por el tercero no
heredero o incluso por un legatario. Es posesión implica que después de fallecido cualquier persona
puede entrar a ejercer actos de señor y dueño sobre los bienes que integran la masa hereditaria, es
decir, es una persona que tiene la aprehensión física de los bienes, tiene el animus, el corpus y podrá
perfectamente, adelantar un proceso de pertenencia para adquirir por prescripción adquisitiva los
bienes de la masa hereditaria.
(min 35-explicación)
Ejemplo: Fallece el papá, sobrevive la madre y los hijos. Hijo mayor varón. La mamá le dice que se haga
cargo de la finca, el hijo se va para allá y empieza a comportarse como el dueño.
El hijo no le da cuentas a nadie. Cuando van a adelantar el proceso de sucesión, el hijo dice que esa finca
es de él. Ese hijo no puede ir al proceso de sucesión a reclamar esa finca como propia, si se incluye en la
sucesión es de todos. Ese hijo solito tendrá que iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.
También puede ser un tercero, muere el padre y le pide el favor a un amigo que se vaya al apartamento
para que se lo cuide, no le cobra nada, si Felipe va a la sucesión no será escuchado, tendrá que iniciar un
proceso de pertenencia.
(Min 41) Para el heredero putativo-heredero. Hijo extramatrimonial escondido, aparece a los 3 años de la
sucesión. Si ellos se lo adjudicaron podía hablarse de prescripción, pero si no se lo habían adjudicado,
ellos tendrán que adelantar el proceso de pertenencia.
Ejemplo: un hijo reconocido voluntariamente, por favor, demandaron pidiendo la custodia. Impugnación
de paternidad.
EL HIJO DE CRIANZA NO HEREDA, en sucesiones no tiene derecho. Si le quiere dejar lo puede
hacer por testamento. Los herederos pueden impugnar la paternidad después de la muerte del causante.
7-03-19.
Posesión efectiva(actualmente derogada):
La posesión efectiva se concede a través de una providencia en la cual el juez decreta que se es poseedor
efectivo sobre un inmueble (exclusiva de bienes inmuebles), ese auto debe ser inscrito en la oficina de
instrumentos públicos respectivos (si no se inscribe no tiene efectos).
Se puede pedir únicamente por el verdadero heredero o por el putativo (NUNCA UN LEGATARIO O
UN TERCERO TENDRA POSESION EFECTIVA)
Ejemplo min 4.

*Heredero putativo: aparente, que no es en realidad heredero (no es justo titulo) *

Posesión efectiva: Es aquella decretada judicialmente y cuyos efectos trascienden a los inmuebles que
pertenecen a la herencia, tal como se desprende del artículo 757 del C.C. Son dos los requisitos
esenciales de la posesión efectiva; providencia judicial y registro. De conformidad con el artículo 607 del
C de P.C.: Posesión efectiva de la herencia. ―Una vez aprobados el inventario y los avalúos de los
bienes, si entre estos hay inmuebles, cualquiera de los herederos podrá pedir al juez que expida en favor
de todo el decreto de posesión efectiva prevenido en el artículo 757 del Código Civil y que ordene su
inscripción en el registro de instrumentos públicos. Los herederos que se presenten luego, podrán pedir
que el decreto se extienda a ellos. El auto que recaiga a estas solicitudes es apelable‖. El artículo 757 de
código civil regula sobre cuando un asignatario puede disponer de un inmueble de la herencia: ―En el
momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero;
pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no
proceda: 1. El decreto judicial que da la posesión efectiva. 2. El registro del mismo decreto judicial y de
los títulos que confieran el dominio”.

CARACTERÍSTICAS DE LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA

El trámite judicial para obtener la posesión efectiva y que la diferencia de la posesión legal presenta
algunas características: A. Solamente puede presentarse dentro del proceso de sucesión y después de
aprobados el inventario y avalúos. B. La posesión efectiva se predica únicamente respecto de los
inmuebles por naturaleza, ya que los bienes muebles se pueden disponer con eficacia plena con la mera
Art 757-766-1326 código civil
2. CESIÓN O TRADICIÓN DE DEREHOS HERENCIALES
Los derechos herenciales podrán enajenarse por cualquiera de los herederos del causante, enajenación a
través de la cual se vende, se permuta, se dona, se da en pago esos derechos, para que la persona que los
adquiera subrogue en todos los derechos y obligaciones, a aquel cedente heredero.
La cesión o tradición de los derechos, podrá realizarse a favor de un heredero o de un tercero, sea persona
natural o jurídica, NO existe preferencia entre los herederos.
Hay enajenación vinculada (se debe responder si al final no es heredera o no se adjudica el bien acordado)
y no vinculada (sólo se responde si no es heredero)
REQUISITOS: A. Sólo se puede hacer si falleció el causante, so pena de nulidad absoluta del negocio
jurídico.
B. Debe haber un título traslaticio de dominio (venta, permuta, donación, dación en pago, aporte a
sociedad)
C. Sin excepción, la enajenación de derechos herenciales SIEMPRE debe de estar en escritura pública,
para que se repute perfecta. La promesa si se podrá hacer por escrito privado. Articulo 1857-1956 código
civil
D. En la escritura se debe estipular cuanto se va a enajenar, ya sea total o parcial, y si se hará de forma
vinculada o sin vincular.
DERECHOS HERENCIALES SIN VINCULAR: Se puede hacer por el valor que quieran las partes,
en este caso NO será posible alegar una lesión enorme. En este contrato, el subrogatorio, recibirá todo lo
que le toque en derechos y obligaciones. Para garantizar, se debe aportar el registro civil de defunción y la
calidad de heredero.
DERECHOS HERENCIALES VINCULADOS: Es una verdadera venta inscrita en una falsa tradición
(venta de cosa ajena); Debe de cumplir todos los requisitos de una escritura pública, es decir, especificar
que bien se esta enajenando. Esta enajenación exige que se haga por el valor real, con avalúo catastral, al
igual que tiene protocolizarse a la escritura paz y salvos del castrato, valorización y administración. Esta
escritura pública se tiene que registrar en la oficina de instrumentos públicos y se inscribe en la falsa
tradición.
El que enajena debe de responder en caso de incumplimiento; El adquirente subroga al cedente SOLO en
los bienes adquiridos.
13-03-19. (Grabación ok-m)
Requisitos:
1. Capacidad: de goce, es decir la necesidad de que el asignatario viva en el momento del fallecimiento
del causante; si ya falleció o no existe el asignatario no va a tener vocación de hereditario. Es decir, a
mis sobrinos, pero posteriormente a mis deseos el que nace o muere ya no -El que no existe no
hereda…
Excepciones: art. 1019 [Link]; el asignatario póstumo-aquel que ya fue concebido pero que no ha
nacido-Naxitud-Derechos patrimoniales-Si llega a existir por lo menos un instante “llega a ser persona”
por un instante- se le defiere la herencia y se va a entender que va a existir desde el primer día. Entra el
rol del administrador de los bienes del naxitud??? Máximo 8 -9 meses.
Transmisión, asignatario que va a ser el transmitido y no existe al momento que se abre de la sucesión del
transmitente-pero si cuando se abre la sucesión del transmisor
Asignatario futuro-ejemplo al hijo que tenga mi hermano, y valdrá si llega a nacer dentro de los 30 años
siguientes se redujeron a 10 años por la Ley 791 del 2012.
Persona jurídica, ejm una agrupación de amigos, se las dejo.
Hay diferentes clases de inhabilidad o incapacidad para heredar:

- Absoluta: persona que no le puede heredar a nadie porque no existe, “ya se murió”. Tampoco a los
gatos ni a los caballos, en Colombia tiene que ser un sujeto, persona natural o jurídica. Yo le dejo la
herencia a alguien y esa cuida de los animalitos

- Relativa: Se predica del sacerdote y del notario.

La CSJ ha determinado que la inhabilidad se hace extensiva a los pastores, confesores, sacerdotes,
personas que tienen incidencia por el acompañamiento espiritual que les hacen a los miembros de su
iglesia. Ese pastor pudo ser su guía espiritual. No le puede dejar nada a él, pero a la iglesia o Parroquia sí.
Que en la última enfermedad haya sido su confesor o que, en los últimos 2 años, anteriores al testamento.
Tampoco a los familiares hasta un tercer grado.
Si se va a otorgar testamento y se tiene la libertad de elegir el notario, no le puede dejar al notario donde
otorgo el testamento herencia alguna, ni a ninguno de los empleados de la notaria. Si lo va a hacer, debe
escoger cualquier despacho notarial menos el del notario a quien le va a heredar; ni a empleados o
familiares del notario.
El Decreto 960/1970 estatuto de notariado y registro, prohíbe que en los despachos notariales se permita
cualquier autenticación de negocios a un notario que sea hasta de cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad-Art.1119 [Link]-
2. Dignidad: es una calificación que se recibe por parte de cualquier asignatario, heredero o legatario y
que depende del comportamiento que haya tenido en vida con el causante para que hoy se le permita
recibir parte del patrimonio, en principio todas las personas son dignas de suceder. Art. 1025-1030,
salvo las personas que hayan sido declaradas indignas:

Indignas quienes en proceso verbal que se adelante ante juez de familia sea sancionado con esta
privación de todo o parte de lo que le podía haber correspondido en la asignación del causante.
La indignidad no requiere de testamento donde el causante declare indigno al heredero o
causante. El proceso de indignidad se podrá adelantar por el causante o demás herederos del causante
después de que se haya muerto. Ejemplo: el padre le deja bienes a un primo que lo mandó a matar.
No hay indignidad sin sentencia. Aunque el heredero, legatario haya incurrido en causales de
indignidad, es bueno saber que ese asignatario puede heredar si hubo: Purga de la indignidad o
Perdón tácito de la causal de indignidad: opera cuando el causante después de los hechos que
dieron lugar a la causal de indignidad otorga un testamento e incluye al indigno. Ejemplo: Un
atentado, el señor otorgue testamento verbal incluyendo al indigno, se entiende que hubo perdón
tácito, aun cuando se lograre probar que el causante desconocía dicha situación. Art. 1030 y 1031.

El indigno al que se prive del derecho, tiene que devolver los bienes con los frutos y accesiones.
Causales de indignidad: a diferencia del desheredamiento no están relacionadas tácitamente
El desheredamiento sólo trae 4 causales (1276). -Fuerza para otorgar testamento

- Haberse casado sin consentimiento. -Injuria grave contra el testatario; -No haberlo socorrido en
estado de demencia pudiendo hacerlo
El 414 del [Link] llena ese vacío, sobre materia de alimentos se refiere a este tema.
En Colombia existen 2 clases de alimentos: congruos y necesarios.
Le debo alimentos congruos a mi cónyuge, compañero permanente, ascendientes, descendientes y al
sujeto que en algún momento me realizó una donación cuantiosa es decir me regaló algo y le debo esos
alimentos a ellos como titulares cuando tengan la necesidad... ¿es transmisible ese derecho?
Los alimentos básicos solo a los hermanos.
La ley dice que en el caso de la injuria grave solo deberá alimentos necesarios a aquellos a los que les
debe los alimentos congruos. SI la injuria no fue grave sino atroz, perderán el derecho a cualquier clase de
alimentos. El 414 dice que se entenderá por injuria grave para estos efectos cualquier delito que se haya
cometido contra la vida, el honor o los bienes del causante o de sus descendientes o ascendientes.
Ejemplo: tres hijos, uno atentó contra la vida del otro. La analogía me permite llenar este vacío
relacionada con el delito contra el honor, bienes o la persona del cónyuge o contra los descendientes o
ascendientes.
El artículo 1025 quedó modificado. La ley traía ya unas causales para destitución, que hacen innecesario
este artículo, pero por el miedo de los jueces se hicieron taxativas.
La violencia intrafamiliar es una injuria en contra de una persona o de sus parientes.
Numeral cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna posición
Numeral quinto, ocultación del testamento del difunto
La destitución puede darse porque no se actúa ante la necesidad:
Art. 1025 [Link]. numeral 3. Aquel pariente hasta dentro del sexto grado (ejm un primo, que no me
socorrió; el niño abandonado por su padre, obligación de la madre demandar, esa prueba es
fundamental en un eventual proceso. El niño abandonado por su padre, nunca le da alimentos a su
hijo, con esa prueba de que se tuvo que demandar, el señor tenía la obligación de suministrar
alimentos y jamás lo hizo. (Socorro, sustento, asistencia médica;
Modificación del art1025, con la Ley 1893 -basta la intención de perdonar para levantar la indignidad,
antes era el perdón tácito en el testamento… lo que es muy delicado; porque entonces se consiguen unos
testigos y digo que mi papá me iba a perdonar, por ejemplo, con eso es suficiente-
Los Arts. 1026 hasta el 1030 [Link] no fueron derogadas.
3. Vocación:
4. Certeza y determinación:
Para cualquier clase de sucesión tienen que concurrir los 3 primeros.
Pregunta: frente a la purga de la indignidad. ¿Se puede adquirir por prescripción o no? ¿Y si la persona es
obligada a restituir cómo puede purgar la indignidad?
Nota: 14 de marzo no hubo clase y el 18 de marzo fue festivo.
19-03-19. (grabación ok-m)
3 eventos: no hay testamento; hay testamento, pero no conforme a derecho; hay testamento conforme a
derecho, pero las disposiciones del testamento son nulas.
SUCESIÓN INTESTADA
Ley 29/1982, establece que la sucesión intestada se distribuye sobre un principio de igualdad sucesoral,
por eso, el legislador modificó nuestro código civil colombiano; cuando se creó inicialmente el código,
los hijos eran legítimos, es decir aquellos concebidos durante un matrimonio, pero también había hijos
legitimados, aquellos que se concebían antes de contraer matrimonio, pero con posterioridad se casaban
los padres y los legitimaban ipso iure o por instrumento público.
De otro lado, estaban los hijos ilegales, que se componían por los bastardos, espurios, de dañado o ---¿??
estos tenían diferente origen, estaban los hijos ilegítimos, que eran concebidos por padre y madre no
casados, y que no se podían casar porque uno de los dos tenía impedimento para ello-en esa época
siempre era el hombre ; los mánceres-hijos trabajadoras sexuales, también estaban los sacrílegos, que
eran hijos de sacerdotes o monjas; todos estos no tenían ni siquiera derecho de investigar su filiación, ni a
heredar.
Esta situación perduró hasta 1936, cuando por la ley 45 se modificó el régimen de filiación, y se
estableció que los hijos se clasificaban en HIJOS LEGITIMOS y en HIJOS NATURALES O
ILEGITIMOS.
Los hijos naturales o ilegítimos o extramatrimoniales, si eran reconocidos por su padre, tenían derecho a
heredar la mitad de los legítimos. Esta estigmatización social generaba discriminación.
Con la Ley 29/1982, en primer lugar “principio de igualdad”, se eliminó todo tipo de discriminación, en
razón de la filiación de un sujeto; se eliminó el concepto de legítimos e ilegítimos, y se empezó a hablar
de hijo matrimonial (aquí están los legítimos y legitimados por ipso iure o por instrumento) y
extramatrimonial. Se elimina el concepto de hijo natural. Y en segundo lugar esta Ley elimino la
vocación hereditaria de tíos y primos.
El sistema legal colombiano (sucesión intestada), se funda en una regla de ordenes preestablecidos de
manera excluyente, porque la ley me dice cuánto se hereda en cada orden, cómo se hereda en cada orden
y quien hereda en cada orden, por eso es organizado; y es un sistema excluyente, porque para que un
heredero pueda recibir en el orden indicado por la ley, es requisito que los órdenes anteriores se
encuentren vacantes, es decir, con un solo heredero que reciba en un orden especifico, los demás
quedaran excluidos, pierden cualquier posibilidad de recibir herencia.
EL LLAMAMIENTO EN LA SUCESION INTESTADA es general, donde la regla a seguir es la
siguiente: Causante-Primero, desciende; Segundo, asciende; Tercero, se extiende.
Por lo tanto, si se habla de descendencia, el primer orden son los hijos matrimoniales, extramatrimoniales
y adoptivos, todos ellos heredan; estos hijos reciben personalmente o representados (por ejemplo, sus
descendientes)
En el segundo orden en la descendencia, encontramos los ascendientes matrimoniales y
extramatrimoniales, padres adoptantes o biológicos; y adicionalmente al cónyuge o al compañero
permanente. Estos heredan en este segundo orden personalmente.
Si muere el causante y no hay ascendencia o descendencia nos vamos al tercer orden, nos encontramos a
los hermanos del causante y al cónyuge o compañero permanente. Estos heredan personalmente, a
excepción de los hermanos, que pueden ser representados por sus hijos.
En el cuarto orden hereditario, encontramos a los hijos de los hermanos (sobrinos) que heredan por
cabeza y personalmente.
Y, por último, si sigue vacante todos los órdenes anteriores, el quinto orden lo ubica el ICBF.
Los HEREDEROS se clasifican en dos grupos:
A. HEREDERO TIPO: Es el que determina el orden en que se distribuye la herencia, es decir que, si en
un orden hay un heredero tipo, ahí me quedo.
Primer orden: Hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos.
Segundo orden: Ascendientes matrimoniales y extramatrimoniales y padres adoptantes; igualmente el
padre biológico del hijo adoptado en forma simple.
Tercer orden: son herederos tipo el Cónyuge o compañero permanente; y los hermanos del causante.
Cuarto orden: Los hijos de los hermanos (sobrinos).
B. HEREDERO CONCURRENTE: Es aquel a quien se le permite moverse a otro orden, y podrá
recibir en ese otro orden, si tiene un heredero tipo con quien concurrir.
Y es únicamente el cónyuge o compañero permanente, el único heredero concurrente al que se le permite
por ley ir al segundo orden y concurrir con los ascendientes de tal manera que recibe en el segundo orden
si hay ascendientes; si no hay ascendientes va al tercer orden a recibir con los hermanos del causante; si
no hay hermanos queda acá en el tercer orden como cónyuge(donde es heredero tipo).
Si no hay hermanos solo el cónyuge, puede heredar.
Con la Ley 45/1936 encontramos una particularidad, y es que el hijo extramatrimonial (natural), recibía la
mitad del hijo matrimonial (legitimo), y también ese hijo extramatrimonial era concurrente, es decir que si
fallecía el causante, y solo tenía un hijo natural, no podía heredar, por lo que necesitaba que existiera
herederos tipo, hijos legítimos; o sino, tenía que pasar al segundo orden, a concurrir con los ascendientes
del causante (abuelos), y la cónyuge. Y si no tenía abuelos, pasaba al tercer orden con la cónyuge y los
hermanos.
PRIMER ORDEN HEREDITARIO:
Articulo 1045 código civil, nos dice que la herencia le corresponde a los hijos matrimoniales,
extramatrimoniales y adoptivos; Ellos heredan personalmente o representados por su descendencia, y la
distribución en este orden se realiza por cabezas, sin perjuicio de lo que a la cónyuge supérstite le pueda
corresponder por porción conyugal en el primer orden.
Este articulo fue modificado por el articulo 4 de la ley 29, y fue declarado exequible condicionalmente
bajo el entendido de que el derecho al que se refiere la ley del cónyuge supérstite es un derecho que
también cobija al compañero supérstite que, reuniendo los requisitos, tenga derecho a la porción marital,
este compañero puede ser heterosexual u homosexual: La sentencia por la que se reconoce este derecho es
la C-283/2011 del 13 de abril de 2011. Basta con ser compañero PERMANENTE, no requiere sociedad
patrimonial.
20-03-19.
En primer orden hereditario los bienes le corresponden a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales e
hijos adoptivos, sin perjuicio de lo que por porción conyugal le pueda corresponder al cónyuge supérstite,
y ese derecho también se hace extensivo al compañero permanente supérstite hetero u homosexual. Antes
del 13 de abril de 2011 no tenían.
¿Quiénes heredan, cómo y cuándo? Hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos.
En este primer orden hereditario esos hijos heredan por cabeza, es decir, por partes iguales, sin importar
la filiación que tengan.
¿Cómo heredan? En el primer orden se hereda de manera personal o por derecho de representación, pero
la cónyuge o compañera supérstite sólo recibe porción de manera personal y en cualquiera de estos casos
(herencia o porción) opera la transmisión.
¿Qué es la representación? Es otra forma de suceder indirecta, la cual está regulada en los artículos
1041 a 1044 del código civil y se define como una ficción legal a través de la cual unos sujetos
descendientes, suben a ocupar el lugar que su padre o su madre o su ascendiente (causante) no quisieron o
no pudieron ocupar en la respectiva sucesión de otro ascendiente.
La representación opera en primer orden de manera ilimitada de tal forma que pueden representar lo
nietos, los bisnietos, los tataranietos, los choznos, es ilimitada. Pero cuando es la representación en tercer
orden frente a los hermanos del causante, estos podrán ser representados por sus hijos (sólo hasta los
hijos). En el primer orden hereditario la distribución de la masa herencial se realiza por cabeza, pero
cuando hablamos de representación, la distribución de la masa se hace por estirpe - los representantes
reciben por estirpe, es decir, que reciben la porción del representado e internamente se la dividen por
cabeza.
En la representación encontramos 3 sujetos, por eso suele confundirse con la transmisión:
Sujeto 1. Causante: es el sujeto que fallece, del cual se predica que hay una sucesión. Siempre será un
sujeto con descendencia o con hermanos. De él se deferirá una asignación a favor de sus hijos o
hermanos.
Sujeto 2. Representado: hijo del causante o hermano del causante. Es el sujeto del que se predica que no
quiere o no puede recibir la asignación. Decimos que no la quiso recibir porque repudió lo que le tocaba
en la sucesión de su padre o hermano, por lo que sube su descendiente a recibir o no pudo recibir la
herencia por varias circunstancias: 1) Porque está pre-muerto.
Ejemplo: Fallece en el 2019, el hijo en el 2017. El hijo está pre-muerto, por tanto no podrá recibir,
entonces los nietos van a ocupar el lugar del hijo que no pudo heredar. 2) Porque fue declarado indigno de
suceder, pero puede esperar la purga. Si al hijo del causante o al hermano lo declaran indigno la
descendencia puede subir a ocupar su lugar. 3) Porque al hijo del causante lo desheredaron: sus hijos
pueden recibir y suben a ocupar el lugar de su ascendiente. 4) Porque falleció en conmoriencia: de
acuerdo con el art. 1015, la conmoriencia es una figura en la que ambos causantes pierden el derecho a
heredarse entre sí, si no se puede determinar quién antecedió en la muerte al otro no pueden heredar entre
sí, pero los hijos de esa persona sí pueden subir a representar. (Mueren papá e hija en un mismo
accidente)
Sujeto 3. Representante: es el descendiente del causante o el sobrino del causante. El descendiente del
causante: nieto, bisnieto, tataranieto, chozno que sube a ocupar el lugar de su ascendiente que no quiso o
no pudo recibir la herencia. El representante tiene que ser una persona capaz y digna frente al
representante, aunque no tenga capacidad ni sea digno frente al representado.
Esto lo distingue con el transmitido porque éste tiene que ser capaz y digno frente al transmisor. Aunque
no tenga capacidad ni dignidad frente al transmitente
En este caso representante debe tener capacidad y dignidad frente al representante, aunque no la tenga
frente al representado.
Art, 1041-1044 Cc-
Art. 1042 Cc: Nota: la única división diferente la encontramos en el tercero.
Art 1043 Cc: Representación de la ascendencia (indigno, desheredado, al que repudió..)
Ejemplo: Causante con cónyuge procrearon H1, H2 H3, H4 y H5. Otorga testamento y priva de herencia
a H2, lo deshereda. H5 premuerto en el 2014quien tiene H5-1, H52, H5-2 es declarado indigno de suceder
a su abuelo, y es el padre de H5-2.1 y H52.2.
Bienes sociales: $[Link]
Pasivos sociales: $400.000.000
ALH= $[Link]
Gananciales Cónyuge: $[Link]
ABH= 1200.000.000 – PH 0 = ABH= 1200.000.000/5=240.000.000
H1 repudia recibe 0, pero tiene quien lo represente
Su hijo H1.1 está premuerto es incapaz frente al abuelo, causante. No podrá subir a ocupar el lugar del su
padre.
Como la representación en 1er orden es ilimitada, los bisnietos suben a ocupar el lugar del
H1.1.1 –$120.000.000 por estirpe
H1.1.2 – $120.000.000

H2 fue desheredado, pero tiene quien lo represente.


H2.1 –$120.000.000
H2.2.-$120.000.000
H3 $240.000.000
H4 $240.000.000
H5= 0 premuerto, entonces su
Descendencia:
H5.1 acepta, recibe 120.000.000 por estirpe
H5.2 indigno de suceder al abuelo causante. No puede tenerse en cuenta, pero tiene descendientes
H5.2.1= $60.000.000
H5.2.2= $60.000.000

En el primer orden hereditario hay que tener en cuenta lo siguiente y es la ley que se aplica para distribuir
la masa hereditaria, es decir la norma sustancial vigente al momento en que se abra la sucesión.
Tendrán vocación los hijos matrimoniales, extramatrimoniales e hijos adoptivos. Con los
extramatrimoniales es importante recordar la Ley Toro y la Ley 45/1936- heredaban la mitad. Pero con
los hijos adoptados hay que ver que cuando el hijo era adoptado en Colombia existía un doble régimen de
adopción, adopción plena y adopción simple, sistema que fue derogado a partir del decreto 2737 de 1989.
Cuando un hijo se adoptaba en forma plena, el hijo rompía todos los vínculos con su familia biológica,
cambiaba su apellido por el de los padres adoptantes y para lo único que seguía teniendo relación con sus
padres consanguíneos era para efectos de la prohibición de contraer matrimonio por el incesto- no se
podía casar con ese hermano o padre-.
La adopción simple el hijo adoptado no rompía los vínculos con la familia biológica, es como si empezara
a tener 2 padres, 2 madres, la autoridad paterna empezaba a ser ejercida por 4 padres. Era para efectos de
criarlo, educarlo…Cuando esto estaba vigente y con la Ley 45/36, el hijo que había sido adoptado en
forma simple heredaba la mitad de aquél que había adoptado en forma plena, de la misma manera que
ocurría con el hijo natural en esa época. Esta distinción perduró en nuestra legislación hasta 1982, cuando
se reguló ese derecho sobre el principio de igualdad. Ese sistema de adopción simple y de adopción plena,
desapareció del todo en 1989 con el Código del menor que derogó esa clasificación de las adopciones y
determinó que en Colombia sólo existía una clase de adopción, la cual para todos los efectos jurídicos es
la adopción plena.
Sin embargo, hoy en día, el Cód. de Infancia y adolescencia tiene 2 clasificaciones de adopción:

- Conjunta: procede cuando el hijo es adoptado por una pareja de cónyuges o de compañeros
permanentes con más de 2 años de convivencia (esto es discutible).
- Individual: Cuando una persona mayor de 25 años, soltera o viuda, decide adoptar sola; o cuando
adopta el hijo de su cónyuge o de su compañero permanente, el niño tendrá una familia biológica y
una familia adoptante. En caso de que el sujeto adoptado provenga de una adopción individual o
conjunta, goza de los mismos derechos que un hijo matrimonial o extramatrimonial.
En 1989 cuando se derogó la adopción simple el legislador determinó en el anterior código del menor, 82,
83 del 2737, que los procesos en curso se tienen que archivar o desistir, pero se dio la opción a los sujetos
que estaban en ese trámite para adecuar el trámite a la adopción plena.
Puede fallecer un señor de 40 años sin descendencia y puede tener padres adoptante simples y padres
biológicos en el segundo orden. En el primer orden no procede.
En esa época entre adoptante y adoptivo se limitaban los vínculos. Con el código de infancia y
adolescencia.
*Martes paralelo, transmisión-representación.
LA REPRESENTACIÓN SOLO OPERA PARA LOS DESCENDIENTES DEL CAUSANTE Y PARA
LOS HERMANOS DEL CAUSANTE.

Representación Transmisión
Causales: El heredero o legatario del causante fallece SIN
El causante está PRE-MUERTO (muere Aceptar y SIN Repudiar, porque no alcanzó a ejercer
con anterioridad); su derecho de opción y les transmite a sus herederos
Desheredamiento; más próximos la posibilidad de que acepten o
Indignidad; repudien.
Repudio
Sucesión intestada. Sucesión testada o intestada o mixta.
El representante adquiere su derecho El transmitido adquiere su derecho porque este se
porque la ley lo hace ocupar el lugar del encuentra en el patrimonio del transmisor.
representado.
El representado puede haber muerto o Opera solo en caso de muerte del transmisor.
haber repudiado, ser incapaz, ser indigno o
haber sido desheredado.
Si se representa a quién murió, su muerte El transmisor muere siempre después del causante.
debe haber ocurrido antes que la del
decujus.

Requisitos:
- Que haya por lo menos 2 muertos, que
se denominan transmitente – causante
mediato- (el primer fallecido) y el
transmisor (el segundo fallecido)
- Que las muertes sean sucesivas
(primero murió el transmitente y con
posterioridad el transmisor).
- Que se acepte la herencia del segundo
causante (transmisor). Si son varios
los herederos del transmisor, pueden
unos aceptar la asignación transmitida
y otros repudiarla (art. 1285 [Link])
- Que el segundo causante (transmisor)
no haya aceptado, ni expresa ni
tácitamente, la primera asignación (del
primer causante o transmitente).
- Que los derechos del transmisor en la
sucesión del transmitente no hayan
prescrito.
- Que el heredero (transmitido) sea
capaz y digno de suceder al
transmisor.

Diferencias entre representación y transmisión


- En la transmisión el derecho del transmitido en la sucesión del transmitente se debe a que el
ejercicio de la opción está incluido en el patrimonio del transmisor; mientras que, en la representación,
por tratarse de una ficción legal, el derecho del representante se debe a que este ‘sube’ a ocupar el lugar y
el grado de parentesco del representado respecto del causante.
- En la transmisión, el derecho del transmitido se debe a su calidad de heredero testamentario o
heredero abintestato NO de legatario; mientras que, en la representación, el derecho del representante se
debe a lo establecido en el artículo 1041 del Código Civil.
- En la transmisión, el transmitido debe reunir las características de capacidad y dignidad en
relación con el transmisor, aun cuando no las reúna respecto del transmitente; mientras que, en la
representación, el representante debe ser una persona capaz y digna respecto del causante, aun cuando no
sea capaz y digna respecto del representado. Ej. Se abre la sucesión de S el 12 de abril de 2018 en el
primer orden hereditario a favor de D, que había fallecido en el 2013 y tenía dos hijos: D1 y D2.
Supóngase que a D1 y a D2 los habían declarado indignos de suceder a D, entonces no le suceden, pero si
pueden representarlo en la sucesión de S, al tener capacidad y dignidad respecto de este último.
- En la transmisión, la herencia se transmite con los vicios de indignidad, y por esto, los
transmitidos pueden continuar con la purga por el tiempo que falte para completar los diez años. Ej.:
Fallece el transmitente y le suceden tres hijos, entre estos D. Supóngase que D había incurrido en una
causal de indignidad, pero continuó ejerciendo actos de señor y dueño sobre uno de los bienes hasta el día
en que falleció. Como no pudo aceptar porque no era digno, transmite ese derecho a su heredero de grado
más próximo, que tiene la facultad de continuar con la purga de la indignidad. Si D no hubiera fallecido
sino solo declarado indigno, pierde el derecho a heredar y D1 y D2 pueden representarlo en la sucesión de
su padre, con la anotación de que, si son menores, los bienes pasan a hacer parte de su peculio adventicio
extraordinario, porque D no tiene derecho de usufructo o de administración sobre los bienes, por haber
sido declarado indigno respecto del causante.
Artículo 1032. Código Civil. Purga de la indignidad. La indignidad se purga en diez años de posesión de
la herencia o legado.

Artículo 1033. Código Civil. Acción de indignidad y terceros de buena fe. La acción de indignidad no
pasa contra terceros de buena fe.
Artículo 1034. Código Civil. Transmisión de vicio de indignidad. A los herederos se transmite la herencia
o legado de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor, por todo el
tiempo que falte para completar los diez años.
Artículo 1044. Código Civil. Representación de la ascendencia. Se puede representar al ascendiente cuya
herencia se ha repudiado.
Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del
difunto.
Artículo 291. Código Civil. Usufructo de los bienes de los hijos. <Artículo modificado por el artículo 26
del Decreto 2820 de 1974> El padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes
del hijo de familia, exceptuados:
1) El de los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, los cuales forman su
peculio profesional o industrial.
2) El de los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o
testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales bienes corresponda al hijo y no a los
padres; si sólo uno de los padres fuere excluido, corresponderá el usufructo al otro.
3) El de las herencias y legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de sus
padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro.
Los bienes sobre los cuales los titulares de la patria potestad tienen el usufructo legal, forman el peculio
adventicio ordinario del hijo; aquéllos sobre los cuales ninguno de los padres tiene el usufructo, forman el
peculio adventicio extraordinario.
- En la transmisión, el transmitido debe aceptar lo del transmisor para que pueda recibir en la
sucesión del transmitente, de lo contrario se entenderá que repudia lo de este último. En la representación
la persona puede representar a otra respecto de la que no aceptó. Ej.: Fallece D en el año de 2013 y D1
repudia, pero D2 acepta. DD1 -hijo de D1- puede representar a D en la sucesión de S-, aun cuando este
hubiera repudiado lo que le podría corresponder en la sucesión de D.
- El derecho de transmisión es procedente en la sucesión testada, intestada y mixta y respecto de
cualquier asignación del transmitente -herencia o legado-, siempre que, la persona muera sin aceptar o
repudiar. El derecho de representación es procedente en la sucesión intestada, en el primer y en el tercer
orden y en este último caso solo respecto de los hermanos. Por excepción, es procedente en la sucesión
testada en caso de (i) legítimas rigurosas y (ii) asignaciones a favor de parientes indeterminados.

26-03-19. escuchar fundamentalmente el ejemplo de la grabación.


Diferencias de la representación con la transmisión:
En la transmisión los sujetos son:
Transmitente (causante mediato)
Transmisor (causante inmediato)
Transmisor (Heredero del transmisor).
En la representación los sujetos son:

El derecho de transmisión opera para cualquier clase de sucesión (testada intestada o mixta); mientras que
el derecho de representación sólo opera en la sucesión abintestato por regla general. Esta regla general
tiene 2 excepciones:

- Cuando hay un desheredamiento


- Cuando hay asignaciones a parientes de manera indererminda.
En la representación no quiso porque repudia o no pudo porque está muerto.
De acuerdo con el cód. civil sólo se deshereda en virtud de un testamento, no de palabra. Si no limita el
desheredamiento se entiende que está privando de todo el patrimonio. A quienes deshereda es a quienes
por ley les tiene que dejar algo en el testamento. Si tiene cóyuge, sobrinos.. no tiene que respetarles el
derecho. Sólo a los descendientes y a los ascendientes, es decir, a los legitimarios.
Art. 1240 y 1241 [Link].
#1. Hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos-heredan personalmente o representados por su
descendencia.
Legítimas rigurosas: porciones que tiene que respetar a los hijos quiera o no.
So tiene 3 hijos y va a desheredar a uno por casarse sin autorización requiriendo de la misma, le priva del
derecho, pero no por eso priva el derecho de sus descendientes, los descendientes suben a representar, no
opera para los ascendientes.
Si hay un hijo pre-muerto, los nietos tienen derecho a percibir lo que por estirpe le tocaba a su padre o
madre.
Los legitimarios concurren, son excluídos y representados, de conformidad con las reglas de la sucesión.
Un legitimario e segundo orden sólo puede heredar si el 1er orden está vacante.
La representación es exclusiva de la sucesión intestada salvo 2 excepciones: cuando estamos frente a las
legítimas rigurosas. (…) min 9
Art. 1266 Causales de desheredamiento.
Para que valga el desheredamiento tiene que ser probado el mismo e invocada la causal. Si después de 4
años la persona no hace nada, se entiende que hubo una aceptación tácita del desheredamiento.
Art. 1122 [Link]. indica que en un testamento es posible que se dejen asignaciones a favor de
parientes. Una cosa es decir que le quiere dejar a sus hermanos, primos, sobrinos, esposo, pero cuando un
causante otorga testamento disponiendo del 5 % disponiendo que se los deja a sus parientes sin indicar a
cuáles, no se puede tomar por no escrita. Es imposible ir a buscar a todos los parientes (civiles, afines,
consanguíneos); la ley dice que se busque los más cercanos y entre ellos concurren, se excluyen y se
representan de conformidad con la regla intestada. No por eso se vuelve una sucesión mixta. Sigue siendo
testada. Ejemplo: Puede disponer: le dejo mis bienes a Camilo y él fallece con posterioridad sin aceptar
ni repudiar, transmite a sus herederos de grado más próximo (hasta 3° orden).
O muere le sobreviven sus hermanos, su sobrino, y uno de ellos fallece con posterioridad, le transmite a
sus descendientes.
Cuando se habla de parientes, el cónyuge y el compañero no son parientes, se crea parentesco con la
familia biológica de ellos.

- La transmisión es una figura que opera en todos los ordenes herenciales, mientras que la
representación no, sólo opera en el 1 y en el 3.
- En la transmisión, el transmitido, adquiere el derecho que le pueda tocar en la sucesión del
transmitente, gracias a que ese derecho patrimonial viene incluido en la sucesión del transmisor.
Baja del transmitente al transmisor y del transmisor al transmitido.
En cambio, en la representación el derecho del representante opera gracias a que el representante sube
a ocupar el lugar del representado.
- En la transmisión el derecho del transmitido surge gracias a que él es un heredero del transmisor,
heredero abintestato o testamentario, mientras que en la representación, el derecho del representante
surge por la ley, porque la ley establece que se hereda por derecho personal o por derecho de
representación.
- En el derecho de transmisión el transmitido tiene que ser una persona capaz y digna de suceder al
transmisor, aunque no tenga capacidad ni dignidad con relación al transmitente, mientras que en la
representación, el representante, tienen que ser capaz y digno con relación al causante aunque no
tenga capacidad ni dignidad frente al representado.
Fallece el abuelito, su hijo había fallecido 5 años atrás y en ese momento su nieto se había declarado
indigno. Luego cuando fallece el abuelo ese nieto si es digno de suceder al abuelo, no hay problema.
- En la transmisión, el transmitido tiene que aceptar lo del transmisor para poder recibir lo del
transmitente, mientras que en la representación el representante puede aceptar lo del causante,
aunque haya repudiado. Ejemplo: murió el señor, uno de los hijos repudia. Muere el abuelo y el hijo
del hijo-nieto sube por representación. (Min 26)
- En la representación el transmitido puede transmitir la herencia o el legado que le hubiera tocado al
transmisor, mientras que en la representación, el representante puede adquirir solamente herencias a
más legados.
- En la transmisión el transmisor, tiene que haber fallecido con posterioridad al transmitente, mientras
que en la representación, el representado puede estar pre-muerto.
- El transmisor puede ser heredero o legatario. En la representación, el representado sólo puede ser
heredero abintestato del causante, o legitimario por el 1240 o pariente por el 1122. Nunca un
legatario.
- La representación y la transmisión son 2 figuras que por su naturaleza se excluyen entre sí. Ejemplo:
mi papá murió antes de mi abuelo, sin ejercer derecho de opción.
Hay circunstancias donde las 2 figuras pueden presentarse simultáneamente con relación a un mismo
heredero. Ejemplo: Joaquín falleció en 2015 y en el 2016, y en el 2016 se va a adelantar el trámite de
sucesión de Joaquín, él tiene 6 hijos, uno de ellos repudia todo lo que le correspondía en la sucesión
del papá.

Joaquín.
H1 h2 h3 h4 h5 h6 (repudia lo del papá)
H61 - h62 - h63 - h64 (SA SR)
|
H641 - H642 - H643
Subirían por representación.
Como hay un repudio hay lugar a que sea representado por sus descendientes

H64 transmite el derecho a sus hijos.

El papá tenía ese derecho en virtud de representación entonces los hijos suben por transmisión, pero
lo que da origen es la representación.

H2 fallece con posterioridad al padre SINA y SIN R, por lo tanto, transmite a sus herederos de grado
más próximo
H21 h22 h23
H23 padre de h231, h232 reciben personalmente o representados.
Le transmite al heredero de grado más próximo.
Como la primera fuente es la transmisión se toma como transmisión, en cambio en el anterior caso
como la fuente es la representación, se toma como representación.
27-03-19.
Segundo orden hereditario: Quiénes, cómo, cuándo.
¿Quiénes? De acuerdo con el artículo 1046 del Código civil, modificado por el art. 5° de la Ley 29 de
1982, si el causante no deja posteridad, es decir, descendencia, la vocación hereditaria la tendrán sus
ascendientes (parientes biológicos, matrimoniales y extramatrimoniales, pero la regla nos indica, que el
ascendiente de grado más próximo excluye a los siguientes, es decir, si el causante muere y tiene padre,
madre, 3 abuelas, un bisabuelo y un tatarabuelo- 10 ascendientes- el papá y la mamá excluyen a los otros
ascendientes, el más próximo excluye al siguiente. Ellos son herederos tipo. Si el hijo fue adoptado, esos
padres adoptantes (el adoptivo es el hijo), van a tener vocación. OJO: con posterioridad al Decreto
2737/1989 (anterior código del menor), los padres adoptantes excluyen a sus padres biológicos, porque
desde 1989 se derogó la llamada adopción simple, y se estableció un sistema que implica que el hijo
adoptivo rompe todos los vínculos con la familia biológica y adquiere todos los vínculos adoptivos con la
familia adoptante, salvo para efectos matrimoniales. PERO Si el hijo que muere no fue adoptado en
forma plena, ni después de 1989, pudo haber sido adoptado en forma simple, y en ese caso, la vocación,
la tendrán no sólo los padres adoptantes simples, sino también los padres biológicos (ambos). Es como si
tuviera dos familias. Esto se derogó a partir de 1989.
(min 8) Aquellas personas adoptadas o que se esté adelantando el trámite e insistan en la adopción simple,
no les prospera la pretensión.
Los que antes se habían adoptado en forma simple pueden conservarlo si quieren.
El padre adoptante simple podía ser un sacerdote y tío del adoptado. El adoptado tenía a su madre y su
padre biológico. El sacerdote le había dejado en testamento parte de su herencia. En medio del trámite, el
tío era el verdadero padre biológico, con una que pasaba por hermana de ella, es decir, embarazó a una
sobrina. Los supuestos padres biológicos no eran padres biológicos. La mamá biológica era la hermana.
Todos estos hoy en día, son herederos tipo. (min 17)
En este orden, también podrá heredar la cónyuge supérstite, siempre y cuando haya un ascendiente. Si no
hay ascendiente, tiene que irse a un tercer orden hereditario. Este orden, independiente de la cónyuge, a
partir del 22 de marzo de 2012, esta vocación también la tienen los compañeros permanentes que
convivan en unión marital heterosexual u homosexual.
NO pensar que porque una persona está casada no puede tener unión marital de hecho. Ejemplo: Está
casada se separó de cuerpos desde el 2014, no se ven desde entonces. Ahora ella inició una unión marital
y se va a convivir, a compartir techo, lecho y mesa con Daniel.
Ella está separada y tiene una convivencia permanente exclusiva con Daniel, tiene matrimonio vigente y
unión marital vigente, que se excluye con la sociedad. Pero heredar, sólo se requiere vínculo de la pareja.
El compañero únicamente desde el 22/03/11.
Tanto el esposo como el compañero permanente tendrían vocación.
La ley dice que el cónyuge es aquella persona con quien se casó civil o religiosamente.
La iglesia testigo de jehová tiene personería jurídica, pero hay algunas iglesias que han suscrito un
convenio equivalente al concordato de la iglesia católica con Colombia.
“Aquel compañero permanente que tenga unión marital con su pareja” o “matrimonio”. No se excluyen.
¿Cuánto heredan? En ese segundo orden hereditario, la distribución de la masa se hace por cabezas, lo
que implica que si el causante tenía madre adoptante simple, padre adoptante simple, etc. Todos ellos son
una cabeza.
Pero, en el caso de los cónyuges y compañeros permanentes, si se está defendiendo los intereses de los
ascendientes ellos no quieren que haya una persona más.
Si es la cónyuge vs. El compañero, no van a querer dividir. Pero, hay un mandato legal que dice que en el
segundo orden se divide por cabezas. El compañero no puede presumir que como fue la última pareja va a
excluir al cónyuge. Como el cónyuge es una persona digna de suceder no pierde la vocación.
Si el culpable de la separación de cuerpos fue el que sobrevive, es posible que los otros inicien un proceso
de declaración de indignidad.
El matrimonio sólo se disuelve por 2 causales:

- Por muerte – el estado civil pasa a ser soltero/a


- Por divorcio
Hay una figura llamada la separación judicial de cuerpos -que es diferente a la separación de hecho
(consienten en dejarse o uno de los dos se va) - 165-168 C.c, que es aquella a través de la cual el juez de
familia en un proceso verbal declara que la pareja podrá estar separada sin cumplir con el deber y la
obligación del débito conyugal, pero sin divorciarse. Si se divorcia, la Ley 1ª/76 agregó el parágrafo del
art. 12 del código civil. Ya no es cónyuge si se divorcia.
Si es separado de cuerpos, sigue estando casado.
La separación judicial cuando es definitiva le disuelve la sociedad conyugal. Ejemplo: Está casada, el
cónyuge la agrede, pero no se quiere divorciar, sí quiere dejar de convivir, adelanta el proceso judicial de
separación de cuerpos que establece las mismas causales. Sigue estando casada, autorizada por el juez
para no tener débito conyugal, pero si se muere, como él fue el culpable, tiene vocación.
Pero si es de mutuo acuerdo, lo mejor es pedirle autorización al juez de que no les disuelva la sociedad
conyugal. Cuando es definitiva se termina la sociedad conyugal, más no el matrimonio. Si se disuelve la
sociedad conyugal por culpa del cónyuge, tiene el matrimonio paralelo y tiene compañero permanente,
tiene sociedad con el compañero.
¿Cómo heredan? En el segundo orden se hereda de manera personal, no hay representación. Se hereda
de manera personal. Ejemplo: muere el causante, le sobreviven padre, madre, cónyuge, el padre repudia,
no significa que los hijos puedan subir a ocupar su lugar. En ese caso se da un incremento aritmético
donde se divide entre la madre y la cónyuge, 50% y 50% a cada una. Aunque no haya representación,
siempre habrá transmisión. Si el caso es que ese papá no repudió, sino que falleció sin A y sin R, le
transmitiría a sus hijos hermanos medios del causante. (Min 32)
Tercer orden hereditario: Si el causante no deja posteridad, ni hijos adoptivos, ni ascendencia, ni padres
adoptantes, nos vamos al tercer orden hereditario, y de acuerdo con el art. 47 del código civil, modificado
por el art- 6° de la ley 29/82, declarado exequible condicionalmente también por la sentencia C-0238 del
22 de marzo de 2012, la vocación en este orden la tienen: cónyuge supérstite y hermanos del causante
(herederos tipo).
En este orden ambos son herederos tipo, no hay herederos concurrentes, los hermanos llamados que
tienen vocación son los de doble y simple conjunción.
Con relación a la pareja, ocurre igual. Puede haber cónyuge y/o compañero supérstite del mismo o de
diferente sexo.
28-03-19. (grabación ok)
El cónyuge y compañero son dos herederos que sólo pueden recibir de manera personal, aunque nada
obsta para que ellos puedan transmitir los derechos que vayan a percibir en la sucesión. Ellos son
llamados a recibir el 50% de la masa herencial.
En el caso de los hermanos, su vocación les permite recibir de manera personal o por derecho de
representación y serán representados por sus hijos (únicamente por los hijos, toda vez que son ellos
quienes tiene vocación hereditaria conforme al 1051) y nada obsta para que transmitan. Los hermanos del
causante son los llamados a recibir el 50% restante.
Los hermanos que son de doble conjunción tendrán derecho a recibir el doble de lo que les corresponde a
los hermanos de simple conjunción o hermanos medios del causante.
Si el causante falleció y era solero, divorciado o viudo o le habían anulado el matrimonio y no convivía
con nadie, el 100% de su herencia será para los hermanos, personalmente o representados. Si no hay
hermanos ni de simple ni de doble, el 100% será para el cónyuge o compañero y/o compañera. Con los
hermanos, se tiene que ellos pueden recibir personalmente o representados. La ley dice que si no hay
ningún hermano que vaya a recibir la herencia, y tampoco hay cónyuge ni compañero, los sobrinos no
suben a representar a sus padres, sino que se pasa al 4° orden donde son herederos tipo. Algunos
doctrinantes sostienen que los sobrinos alegarían que como no hay tíos ni están los padres, pueden subir a
representar y concurrir a cónyuge o compañero, pero la ley dice se requiere que haya algún tío.
Si sólo sobrevive un hermano de simple conjunción, ese hermano se lleva el 100% de la herencia. Ese de
simple va a ser relevante en la medida que haya uno de doble.
Pregunta: ¿puede subir a representar un hijo del hermano de doble conjunción? Sí, pero:
Ejemplo: Muere el señor, tenía cónyuge, tiene un hermano de simple, el de doble murió hace dos años y
no dejó hijos, 50% será para la cónyuge y 50% para el de simple sin importar que no hayan tenido
contacto, sin importar que haya sido extramatrimonial, porque no otorgó testamento.
Los sobrinos que suben a representar reciben por estirpe. Entonces si el hermano de simple es el pre-
muerto o el que repudió, o el declarado indigno o el que falleció en comoriencia, y ese de simple tenía 15
hijitos, esos 15 se reparten lo que le tocaba al papá, y el de doble recibe 2 veces lo que le tocaba al de
simple.
Pregunta: ¿Cuando hay cónyuge y compañero permanente reciben cada uno en el cuarto orden? En el
segundo orden cuando concurren aplica lo que dice la ley: se distribuye por cabeza. En el tercero la ley
dice 50% cónyuge y 50% hermanos. Si tenía cónyuge y compañera, ninguna (o) de las 2 podrá retirar a la
otra. Ejemplo: Carolina y su novio se fueron a convivir con su novio por 1 mes, pero él estaba casado, le
declaran la sociedad patrimonial si cumple los requisitos de la ley 54…La unión marital se constituye
desde el día en que se va a vivir con una persona. Es la intención de constituir familia conviviendo
permanente, exclusiva y singularmente. Él le había dicho que se iba a divorciar, se accidentó, Carolina
inicia el proceso. La cónyuge niega, pero hay sentencia donde se declara la unión material de hecho. La
cónyuge o compañera no podrán retirar a la otra, les toca partir. Si no hay hermanos, el 50% para ella y el
50% para la cónyuge. y se van a un proceso judicial le tiene que dar la mitad del 50% si hay hermanos.
Pero si no hay hermanos, parten 50% y 50%.
¿Si todos los hermanos están premuertos …en el tercer orden?
Caso: De tres hermanos, muere francisco (soltero), sobrevive Ana, y Javier el otro hermano que murió
hace 2 años. Están en 3er orden hereditario. Ana repudió, tiene 3 hijos el que murió hace 2 años tenía 5
hijos. Hay 8 sobrinos. ¿A quién se da la herencia de Francisco? No se reparte en el 3er orden, queda
vacante el tercero. Vamos al 4to orden, porque los sobrinos para eso tienen un orden.
El hermano que murió hace dos años, era de simple, a los sobrinos le toca lo de simple, a los hijos de Ana
le toca lo de ella que es de doble.
En el cuarto orden cambia la división porque se reparte por cabeza.
En el tercero tiene que haber un heredero que esté recibiendo lo de los hermanos, porque la ley dice si no
hay hermanos el 100% le toca al cónyuge, si no hay cónyuge le toca el 100% a los hermanos.
Si en el mismo caso, Ana está pre-muerta, hay cónyuge o compañera, el 1047 dice que si no hay
hermanos, el 100% para el cónyuge, y si no hay cónyuge el 100% para los hermanos y no hay ningún
hermano. Los sobrinos no pueden heredar con el cónyuge y/o compañero permanente porque no son
herederos concurrentes como ocurre en el 2do orden donde el cónyuge y el compañero pueden moverse
siempre que haya un ascendiente. Si no hay ningún hermano no puede haber representación.
Si dentro del tercer orden así se den los requisitos para la representación, pero queda vacante, se pasa al
cuarto orden.
Ejemplo: En el 4to orden, uno indigno y los otros 2 repudian. ¿Qué pasa con el 3er orden? Queda vacante,
se va para el 4to.
Como en el segundo orden están los ascendientes, el cónyuge y/o compañero, y al suegro lo declaran
indigno porque nunca le dio alimentos al hijo y la mamá repudia. Eso pasa con los sobrinos, quienes para
poder recibir en el 3ro tiene que haber uno de los papás. Si no hay ninguno ni hay cónyuge ni compañero
se van a los ascendientes. Si hay cónyuge o compañero
Padre hermano de doble del causante, Santiago hermano de simple. Muere el causante. Padre pre-muerto,
tío pre-muerto, estamo en 4to orden, el 3ro queda vacate.
Muere el causante, el padre pre-muerto, el tío pre-muerto. Está en 4to orden, el 3ro queda vacante. SI dejo
300’ le toca dividir entre 9 personas.
En cambio, si estamos en el tercero porque el padre está pre-muerto, y el tío de simple pos-muerto,
falleció con posterioridad sin aceptar y sin repudiar, opera el derecho de transmisión, Carolina sube y
recibe lo del papá, y a sus primos le toca los 100 millones del tío. A Carolina le tocan 200 millones, a
ellos sólo 100 millones. (min 19)
¿Para que un compañero permanente pueda recibir herencia tiene que haber sentencia que declare la
unión marital? Sí. En la unión marital requiere la prueba de la existencia de la sociedad patrimonial. No
como en materia de pensiones de sobreviviente. Para todos los efectos de familia y sucesiones requiere
acreditar la prueba del vínculo. La unión marital sólo se prueba por:

- E/pca otorgada por los compañeros permanentes donde consta que tienen unión marital y sociedad
patrimonial si la tienen.
- Acta de conciliación si hubo conflicto entre las partes.
- Sentencia judicial
Un registro civil de matrimonio no le da validez al matrimonio, sólo prueba que está casado (a). Pero se
está casado desde el día de matrimonio.
Ejemplo: Si está conviviendo con alguien y ese alguien fallece y nunca declararon la unión marital, para
cesar la unión marital requiere abogado y requiere agotar el mismo trámite que en un divorcio. En la
unión marital, para reclamar cualquier derecho, gananciales, herencia, necesita sentencia. No puede
llamar a conciliación a los herederos del muerto, sólo un juez lo puede declarar, y un proceso se demora 1
año aproximadamente.
Art. 1045, 1046, 1047 [Link].
Si el causante NO deja posteridad, ni hijos adoptivos, ni ascendencia, hermanos, ni padres adoptantes, ni
cónyuge, ni compañero (a) permanente supérstite, se pasa al cuarto orden hereditario.
Cuarto orden hereditario: Art. 1051 [Link]. Cuando no hay descendientes, ni ascendientes, hijos
adoptivos, padres adoptantes, hermanos ni cónyuge o compañero(a). Las únicas personas con
vocación hereditaria son los hijos de los hermanos, la ley no habla de sobrinos. La ley no distingue entre
hijos matrimoniales, extramatrimoniales e hijos adoptivos, todo hijo de un hermano del causante tendrá
vocación en el cuarto orden siempre y cuando los ordenes anteriores estén vacantes. Los hijos de los
hermanos del causante heredan personalmente. Si algunos no quieren o no pueden recibir su derecho
incrementa el derecho de los otros sobrinos, ellos no pueden ser representados, un motivo más por el cual
uno puede sustentar que en el tercer orden los sobrinos no tienen una representación en la descendencia
ilimitada, pues el artículo dice que en el cuarto orden “los hijos de los hermanos”. Ejemplo: El señor
murió, le sobreviven 15 sobrinos, 5 repudian, uno está pre-muerto, otro es declarado indigno, los hijos de
ellos no pueden subir a ocupar ese lugar, sólo los que tengan vocación, capacidad u dignidad podrán
recibir en el cuarto orden hereditario.
La ley generaría confusión de no haberlo establecido así. Ejemplo: Carolina tiene su sobrino Antonio, si
Antonio tuviera un hijo, sería sobrino-nieto de Carolina y ella diría que es sobrino desde el punto de vista
del parentesco. La ley no dice que los sobrinos sino los hijos de los hermanos. Si los otros no quisieron o
no pudieron
Heredan personalmente.
¿Cuánto heredan? En el cuarto orden la distribución de la masa se hace por cabezas, no importa que
los hermanos del causante, o sea los papás de los causantes hayan sido de doble o de simple conjunción.
Ejemplo: Carolina es sobrina de Antonio, tiene 10 sobrinos medios, no los conocen. Muere el tío les toca
repartir en 11 cabezas. En cambio, si fuera en el tercero para Carolina sería el doble de lo que les toca a
ellos.
Quinto orden hereditario: Si el causante no deja descendencia, ascendencia, ni padres adoptantes, ni
hermanos, ni cónyuge, ni compañero permanente, ni sobrinos, ni testamento, el 100% de la herencia se
le entrega al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) Hasta la Ley 75/68 el quinto-sexto
en esa época- orden era ocupada por el último domicilio (…)
Este es el heredero estatal o común de todas las personas. Si hay un interesado que tiene conocimiento
sobre unos bienes hereditarios que pertenecían a u causante de quien hay certeza que no tiene parientes ni
testamento -intestada- podrá dirigirse a la oficina regional del ICBF, donde se presenta y puede llevar por
escrito la denuncia verbal o por escrito de una herencia para el ICBF. Ejemplo: David mi amigo, quedó
viudo hace 4 años, no vivía con nadie, sus padres murieron cuando estaba pequeño, no tenía sobrinos ni
hermanos, no hay testamento, dejó un apartamento, un carro y un dinero. La persona que denuncia tiene
que tener certeza de que no hay ningún heredero, y podrá recibir como contraprestación entre el 30% del
activo líquido y el 50% del activo líquido que denuncia. El ICBF en la junta regional estudia y analiza la
veracidad de la información. Si le lleva al ICBF todo listo y se consigue el registro civil de matrimonio
con María y el registro civil de defunción de María, el registro civil de defunción de sus ascendientes,
certificación de registro, copia del predial de donde salen todos los certificados de tradición y libertad,
todas las matrículas públicas, le pueden incrementar más del 30%. Si no lleva todos los documentos, pero
da la información, se lleva mínimo el 30%, el ICBF por acta se lo reconoce.
Cuando hay dudas o inquietudes acerca de la existencia o no de algún heredero, el causante mencionó un
hijo o una esposa, se separó y no sabe si murió o no, o dejó un testamento pero no se sabe quién es la
persona a quien le testó etc.; no puede irse para el ICBF, porque el ICBF se puede hacer dueño de una
masa sucesoral en uno o dos meses cuando hay certeza, pero cuando no la hay tiene que adelantarse un
trámite de declaración de herencia yacente, la cual se solicita transcurridos 15 días desde el momento
en que se abrió la sucesión sin que haya comparecido nadie a reclamar ningún derecho sucesoral. Este
trámite se adelanta ante juez de familia. El juez declara la herencia yacente a los 15 días, donde después
de este tiempo, sólo el amigo de David va diciendo que él le debía 50’, entonces el juez la declara yacente
y designa un administrador de los bienes para que se encargue de su administración y de ponerlos a
producir durante 2 años. Si transcurridos 2 años no concurre nadie a reclamar, los bienes se rematan en
pública subasta, y ese dinero se deposita a órdenes del ICBF y ahí se queda esperando a ver si alguien
aparece. En ese momento del remate se liquida al administrador, se le pide rendición de cuentas, se le
pagan sus honorarios y demás gastos de administración, y lo que queda es lo que se consigna.
Transcurridos 8 años de haber consignado y de haber declarado la herencia yacente, se declara vacante,
entonces queda en firme para el ICBF.
1-04-19. Taller de derecho de sucesiones órdenes, transmisión, representación.
2-04-19. Taller de derecho de sucesiones órdenes, transmisión, representación.
3-04-19. Taller de derecho de sucesiones órdenes, transmisión, representación.
4-04-19. Resolución de taller
8-04-19. Resolución de taller.
9-04-19.
De manera indirecta se puede recibir o por transmisión o por representación. Hay ocasiones donde las
circunstancias hace que las 2 figuras se presnten de manera simultánea.
Ejemplo: El causante tiene 3 hijos, dejó un patrimonio de 300’. H3 fallece con posterioridada SA y SR lo
que le pueda corresponder, ocurre la transmisión a sus herederos de grado más próximo h31,h32. Pero
h32 falleció 2 años antes del abuelo. Sus herederos sólo van a recibir por trasnmisión porque el heredero
directo transmitió. El heredero le transmite a sus herederos de grado más próximo. H3Sus hijos
personalmente o representados y tiene a H31: H321 y H322. Sus hijos suben a ocupar el lugar que su
padre no podrá ocupar y recibirán 25 y 25 millones.
Causante
H1 H2 H3
Si H322 repudia lo del transmisor todo sería para el hermano y le tocarían 50 millones.
Ejercicio:
Muere Pedro, le sobrevive a Pedro cónyuge, y le sobreviven 5 hermanos de los cuales 3 son de doble
conjunción y 2 son de simple conjunción, adicionalmente Pedro había tenido otros 5 hermanos, 4 de
doble y uno de simple. Pero esos 5 hermanos lo antecedieron en su muerte. El primero de ellos, dejó 3
hijos, S1, S2 y s3 de los cuales el sobrino 3 repudió lo del representado, y el sobrino 1 lo del causante, el
segundo de los hermanos, también de doble murió y dejó sobrino 4, sobrino 5, de los cuales el sobrino 5
es indigno de suceder al representado. El hermano 3 de esos premuertos, también de doble, dejó un hijo
adoptado, un hijo de crianza y a su cónyuge. El hermano 4 de doble, también pre-muerto, era sacerdote,
no tenía hijos, y la hermana de simple conjunción (pre-muerta) dejó una hija, que sería la sobrina 8. Uno
de los hermanos de doble conjunción, vivos, falleció con posterioridad a Pedro SA y SR, le sobrevive su
gran amigo Mateo, a quien por testamento le dejó el 40% de la herencia y el otro 60% se lo dejó a los
hermanos de doble conjunción exclusivamente.
10-04-19.
PORCIÓN CONYUGAL O PORCIÓN MARITAL
El art. 1045 del Código civil dice que en el 1erOH la vocación la tienen los hijos matrimoniales,
extramatrimoniales y los hijos adoptivos, sin perjuicio de lo que por ley le pueda corresponder a la
cónyuge por conceptos de
. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-283 del 13
de abril del 2011, fecha para la cual, se estableció que ese derecho llamado en porción conyugal también
sería un beneficio para los compañeros permanentes, los cuales podrán optar por la llamada porción
marital que será el equivalente. En conclusión, desde el 13 de abril de 2011, los compañeros permanentes
heterosexuales y homosexuales, pueden optar por una porción marital igual que lo hace el cónyuge
supérstite.
De manera íntegra la regulación normativa de la porción conyugal está en los art. 1230 C.C -1236 C.C en
cuanto a sucesión intestada en concordancia con el art. 1216 del mismo código, todos estos, declarados
exequibles a través de esa sentencia C-283/11.
Cuando muere un causante, lo primero que se debe hacer, es determinar el patrimonio social que sea
objeto de liquidación para así obtener los gananciales de quien sobreviva, sea cónyuge o compañero, y los
gananciales del difunto se acumulan a los bienes propios de este, se procede a deducir los pasivos y
obtenemos el Activo Líquido Hereditario (ALH). Este es el patrimonio que se distribuye efectivamente
ente los herederos, pero, hay situaciones en las cuales, el cónyuge o el compañero no tienen bienes
sociales o simplemente no tienen sociedad o lo que obtuvieron por gananciales es mínimo, entonces la ley
permite que esa persona solicite la porción. Por su parte, el CGP indica que al cónyuge se le hace la
invitación para que antes de la audiencia de inventarios y avalúos, indique si quiere gananciales o si
quiere porción conyugal. Si el cónyuge guarda silencio, se entiende que optó por sus gananciales. Pero si
no hay gananciales e igualmente guardó silencio, se entiende que optó por la porción.
La ley invita al cónyuge o al compañero para que haga esa elección porque el supérstite puede elegir, pero
no puede elegir todos los derechos de manera simultánea. Es decir, un cónyuge puede tener gananciales y
herencia en 2do y 3er orden y en todos los ordenes tener herencia, pero no puede pedir porción y la
porción se excluye con cualquier otro derecho patrimonial que pueda percibir el cónyuge o compañero en
la sucesión de su pareja, incluso el propio patrimonio. (escuchar sólo esta parte min 13)
Ejemplo: Carolina se casa, tenía un apartamento de 480’ en su patrimonio, queda viuda. Por porción le
tocaban 500, renuncia a su apto y se le da su porción.
Art. 495 CGP.
No se puede pedir gananciales herencia y porción. Sólo puede pedir o gananciales y herencia o porción.
¿Qué es la porción? La porción conyugal o porción marital es aquella parte de los bienes del causante
que la ley conserva para la congrua subsistencia de la pareja. La ley destina una parte del patrimonio del
causante para que le sea entregado a su pareja como una especie de indemnización alimenticia para que
pueda sobrevivir acorde con sus necesidades socioeconómicas, por eso habla de “congrua subsistencia”-
no son necesidades básicas.
No se mira como una especie de pensión (no pensión alimenticia), porque la porción se paga una sola vez,
en cambio la pensión es periódica.
Para pedir porción se tienen que reunir 3 requisitos simultáneamente:
1. Vínculo vigente.
2. Dignidad.
3. Pobreza.
Si falta uno se pierde la posibilidad de poder pedir la porción, sólo tendría herencia y gananciales.
Ejemplo: estaba casada, es digna, pero no pobre, sólo le queda herencia y gananciales. Ejemplo: por
gananciales y herencia tiene 1000, y por porción le toca 1001, cumple los 3 requisitos, puede pedirla.
Si es cónyuge y heredera le toca responder, en cambio por la porción no.
1) Vínculo vigente: En Colombia, el matrimonio válido es el civil y también el religioso (pero no de
todas las religiones). Si el matrimonio se celebró de manera válida en Colombia, sólo se puede
disolver por la muerte de uno de los dos. Si la pareja estaba divorciada por culpa del que murió o del
que sobrevivió o les habían anulado el matrimonio, ya no es cónyuge. Si estaban separados
judicialmente, están casados, y habrá que determinar cuál fue el culpable. Si estaban separados de
hecho, están casados y habrá que determinar cuál fue el culpable de ña separación de hecho, pero el
vínculo matrimonial para efectos de pedir porción solo podrá disolverse como consecuencia de la
muerte de uno de los cónyuges, o en el caso de la unión de hecho por la….y tiene que estar vigente
(min 22)
Si los compañeros ya se habían separado de manera física y definitiva, ya no eran compañeros.
Igual ocurre cuando hay divorcio…
Si no tenían sociedad conyugal o patrimonial no hay problema. Si la unión llevaba apenas un mes,
había unión, pues esta nace desde el día en que la pareja decide iniciar la unión. En la unión
marital habrá circunstancias en que no se convive con la pareja, de pronto la pareja está en una
clínica por un accidente, y no por eso se ha terminado la unión marital de hecho. Tiene que ser una
separación física y definitiva. (min 24)
Por su parte el art. 1231 del Código civil, indica que tendrá derecho a la porción conyugal, aún el
cónyuge divorciado sin su culpa. Este art. data de 1887, cuando en Colombia no existía el
divorcio vincular, en Colombia existía la separación judicial de cuerpos a la cual el legislador
llamaba también divorcio, pero (min 26) el vínculo seguía vigente. Sólo con la ley 1ª de 1976, en
Colombia llegó el divorcio vincular para el matrimonio civil, que implica que efectivamente se
disuelve el matrimonio. Esta ley en su art. 12 adicionó con un parágrafo el art. 162 del código
civil, que habla sobre los efectos patrimoniales del divorcio e indica que ninguno de los
divorciados tendrá derecho a herencia abintestato en la sucesión del otro ni a pedir porción
conyugal en la sucesión del otro, porque ya no se es cónyuge. En los códigos nuestros el 1231 se
debe entender como una separación judicial de cuerpos y no como un divorcio.
Art. 12 de la Ley 1ª de 1976 y Arts. 1230, 1231 y 162 (efectos patrimoniales del divorcio);
167(efectos de la separación de cuerpos) C. civil.
*En la separación judicial de cuerpos lo que determina es la cohabitación.
La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los
casados. (min 32:30).
11-04-19.
Si ya no convivía con su pareja, pierde el derecho a pedir porción. Si no convivía con su cónyuge habrá
que mirar porqué, si es porque estaban separados de cuerpo depende de si esta fue judicial o de hecho y
en ambas será necesario determinar el culpable. Si el culpable es quien murió el que sobrevive tendrá
derecho a la porción, si el culpable es el que sobrevive perderá derecho a su porción.
2) Dignidad: ser digno es lo que permite al compañero o cónyuge supérstite hacerse merecedor de ese
derecho gracias a que tuvo un comportamiento idóneo e íntegro en el cual cumplió con todos sus
deberes y obligaciones con su pareja hasta el momento de su muerte. Es ese comportamiento óptimo
el que lo hace merecedor de una buena calificación que le permite recibir su porción. El cónyuge o el
compañero que no hubiese tenido ese acompañamiento hasta la muerte de su pareja, tendrá que ser
declarado indigno de recibir la porción. Esa indignidad tendrá que ser declarada en proceso
verbal, porque puede que estén casados hasta el ultimo día, y durante el último año al señor le da un
cáncer y la señora se dedica a viajar. A pesar de la vigencia del matrimonio, su comportamiento no
fue óptimo, entonces habrá que privarlo de ese derecho mediante proceso de declaración de
indignidad. Por eso el art. 1231 dice que se debe observar al culpable de la separación.
Si se demuestra que la cónyuge es la autora, coautora, cómplice, instigadora, participó de manera
activa en el homicidio, no es digna de suceder. Los cónyuges y compañeros son los primeros
obligados en promover un proceso de declaración de interdicción, si no lo hace o se opone, es
suficiente para ser declarado indigno, si se opone a ser guarda o curador sin una sola causal de
justificación será indigno o indigna de recibir porción.

3) Pobreza: es un requisito que casi no se cumple. Un cónyuge o compañero supérstite en la sucesión


del causante puede percibir bienes y derechos como por ejemplo, gananciales, derecho de herencia
abintestato, es posible que el cónyuge o compañero tenga bienes propios adquiridos en una anterior
sociedad conyugal, que haya capitulado, que tenga bienes de una herencia o de una donación anterior,
es decir, que tenga bienes en su patrimonio, los cuales pueden perfectamente concurrir, pero podrá
optar por su porción sólo si es pobre, y en el evento de optar por esta última, la misma se excluye
de manera absoluta con los otros bienes y derechos. Ejemplo: Fallece el padre de C, en la
adjudicación de la masa sucesoral le adjudican una finca y apartamento, esos bienes no entran a su
sociedad conyugal. En la liquidación de la sociedad conyugal le dan gananciales,
Pero la porción se excluye con los otros conceptos, la porción o lo otro.

¿Qué es ser pobre? Es posible que la causante en lo que vaya a percibir en la herencia, en
gananciales y en la herencia abintestato vaya a recibir una gran cantidad de dinero, pero ser pobre
para efectos de la porción marital o conyugal, es que los bienes que tenga en el patrimonio el
compañero o cónyuge supérstite no superen ni igualen el valor de lo que le podría corresponder
por porción conyugal teórica. Es decir, que, comparado el monto de la porción conyugal teórica con
los otros bienes y derechos, esa porción es superior. Ejemplo: Tiene 1000 millones en su patrimonio y
en la porción conyugal teórica 1010 millones, hay pobreza. Pero si tiene 1000 millones y la porción
asciende a 999 millones no es pobre. Si no es pobre no podrá escoger entre la porción y los demás
conceptos de herencia, gananciales, porque para poder elegir se requiere cumplir los 3 requisitos.
El cónyuge o compañero que sobrevive es posible que efectivamente no tenga nada.
Ej. C se casa con un hombre adinerado, él tiene empresas, fincas, etc. Capitulan de manera
excluyente, es decir, determinan que no tendrán sociedad conyugal y dicen que no tendrán nada entra
los dos y efectivamente no tienen nada. Cuando muere el cónyuge queda pobre. Los bienes y
derechos, es posible que vaya a percibir gananciales en la liquidación sociedad conyugal, es posible
que en vida hubiesen disuelto la sociedad conyugal, la cónyuge queda sólo con un apartamento. Es
posible que haya recibido en las herencias por otros legados o por otras donaciones. Durante el
matrimonio no adquirieron nada, pero C tiene un aparta estudio que le regaló su padre. Es posible que
hubieran capitulado o excluido bienes del matrimonio, un cdt lo ecxluye, o los adquirió antes de
casarse o los capituló, o puede tener bienes en esa sociedad. Esos son los derechos que puede tener el
supérstite, pero al sumarlos, será inferior a lo que le corresponda por porción, o no tiene nada o tiene
muy poquito. Ej. Sólo tenían en la sociedad un carro. Por gananciales le tocarían 40’ y por porción
conyugal le tocarían 800, entonces es pobre.

¿Qué es la porción conyugal teórica? En Colombia existen 2 clases de porción conyugal: porción
conyugal teórica y porción conyugal real o efectiva.

- Porción conyugal teórica (art. 1236 C.C en conc. 1016 del C.C): es la que le permite al abogado
determinar o medir la pobreza del sujeto.
- Porción real o efectiva: porción que le paga al cónyuge o compañero supérstite. La determina al
momento en que se abre la sucesión del causante. De tal manera que si un supérstite tiene derecho a
porción al momento en que se abre la sucesión, no va a perder ese derecho por riqueza sobreviniente.
Ejemplo: Está casada, tiene el carro de 120’ (60 y 60) y por porción conyugal teórica le tocan 800’,
hay pobreza. A la semana de haber muerto él, se gana el baloto. No por esto pierde derecho a
reclamar porción, porque cuando él murió era pobre.
De igual manera, no tiene derecho a la porción si el día en que se abrió la sucesión no tenía en su
patrimonio nada. Es decir, la pobreza que sobreviene tampoco le da derecho a reclamar su porción.
Puede ser de 2 maneras:
 Íntegra 1235
 Complementaria
¿Esta porción concurre con los herederos? Sí.
Tasación de la porción conyugal teórica:
La porción conyugal teórica equivale a 1/4 parte del activo bruto hereditario, en todos los órdenes de la
sucesión, salvo en el de los descendientes (1er OH). Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda se
cuenta como un hijo más y tendrá por porción el valor de una legítima rigurosa. Por su parte, el 1016 del
Código Civil, me indica, que el acervo bruto hereditario antes de distribuir los bienes como ordena la ley
o el testador, deduce primero los gastos de entierro, apertura de testamento, lo propio del trámite
sucesoral; segundo las deudas hereditarias; tercero, las deudas tributarias y fiscales; cuarto, las deudas
originadas en sentencias de alimentos forzosos y quinto, la porción conyugal en todos los órdenes menos
el de los descendientes, lo que le queda se llama activo líquido hereditario ALH, y la porción en el
primer orden herencial la taso de las legítimas rigurosas.
Las legítimas rigurosas se calculan de … (min 31) equivalen al 50% del activo líquido hereditario.
Ejercicio: Supongamos que Margarita y Hernando se casaron o son compañeros (después del 13 de abril
de 2011), fallece Hernando, llevaban juntos 6 meses. Hernando tenía 3 hermanos H1, H2 y H3. Ellos no
tenían nada, porque Hernando tenía de su matrimonio anterior una casa que valía 730, de esa casa había
una hipoteca por 80’, él había capitulado un carro de 150’, tenía una finca de 510’. Margarita no tiene
nada de gananciales.
Margarita le pregunta a usted como abogado: ¿soy heredera? NO, porque los herederos son los hijos.
Margarita tiene derecho a porción conyugal. En su patrimonio no hay nada. Cuánto le tocaría
eventualmente por porción?
ABH:
730(CASA)
150(CARRO)
510 (FINCA)
Total=1390 ABH de Hernando

- 120’ (pasivo) = 1270 ALH / 3 hijos, cada uno tendría 423.333.333,3. Esa sería la distribución de la
masa hereditaria y Margarita quedaría en 0.
Pero como se sacan las legítimas (en 1er OH): 1270.000.000/2 = 635’000.000. Art 1235 CC
635.000.000/4=158.750.000
La teórica va a ser igual a la íntegra, porque ella no tenía nada.

2OH. Murió Hernando, en igual situación pero no hay descendientes.


Hernando era un hijo adoptado en forma simple por madre adoptante simple, padre adoptante simple,
padre biológico, madre biológica. Margarita lo contrata a usted como abogado.
Tiene 730
150
510=1390- 120’ =1270’

1270/5 herederos abintestato (madre, padre adoptante simple, madre biológica, padre biológico,
Margarita) =254’ a cada uno por herencia.

Por concepto teórico de porción: 1390/4=347.500.000

ABH=1390.000.000
- 120.000.000
- 347.500.000
____________________
= 922.500.000/4= 230.625.000 a cada uno de los padres.

Numeral 5 1016

22-04-19.

Si un cónyuge o compañero supérstite no tiene nada, la teórica es igual que la íntegra.

Porción conyugal íntegra: el cónyuge o compañero sobreviviente en caso de tener bienes y


derechos, la ley lo invita a que renuncie a todo, y ese concepto se acumula al patrimonio del causante,
y sobre la totalidad del patrimonio del causante se calcula la poción.

Porción conyugal complementaria: el cónyuge o compañero supérstite retiene sus bienes y


derechos, no los renuncia y pide que le den lo que le falta para alcanzar la porción conyugal teórica.
Todo se imputa a título de poción conyugal.

23-04-19. Taller de porción conyugal en equipos de a 3.

24-04-19. Taller.

25-04-19. Taller porción conyugal.

29-04-19.

La representación es exclusiva de la testada.


Si al 4to hijo desheredado, tiene hijos podrán recibir personalmente o representados. Si tienen
descendientes, las legítimas son para los legitimarios. Art. 1240 C.c.
En las asignaciones 10% a los parientes. Si Carolina tiene parientes, no se les da a todos sino a los
que primero tengan vínculo con ella. Si son los hermanos, se les llama, si algunos de ellos no quieren,
pueden los sobrinos.

CALCULADORA BÁSICA.

Dario convivió con Sandra desde 1995, falleció el 16 de nov de 2017. Durante la unión marital
adquirieron bienes por 200’.
A su muerte tenía un pasivo de 2100
adoptaron a Gloria.
Miguel repudió la herencia de su padre, y tiene a M1 y a M2. M2 padre de M21 repudió la herencia
de Darío.
Gloria falleció sin ejercer su derecho de opción y le sucede su hijo
Darío no otorgó testamento. Sandra optó por porción conyugal.

EXAMEN
Señora y señor cónyuges, si hijos. Muere el señor, él tenía dos hermanos de los cuales uno tenían 3
hijos, y repudió. Cuando se murió el señor la señora consiguió un nuevo compañero permanente
hermano del señor. A la señora le quedaba la mamá. La señora se murió sin A y sin R. La mamá de la
señora repudió lo del señor.

Señora y señor, tenían 6 hijos, 3 eran indignos, otros 3, de los cuales todos aceptaron, uno post-
muerto, con cónyuge, habían tenido 3 hijos, un hijo repudio todo, él otro sólo la transmisión y el otro
repudió todo.

Resolución examen:

1. Pct: 445.000.000

ABH: 445+480)- pasivos


ALH /2: 50% cónyuge, 50% hnos

2. Porción=valor de una legítima rigurosa. La pobreza se determina es cuando muere el causante.

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