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Contratos Mercantiles y Bancarios

Este documento describe los elementos fundamentales de los contratos. Explica que los contratos son acuerdos de voluntad entre dos o más partes que generan obligaciones recíprocas o unilaterales. Detalla los elementos necesarios de un contrato como las partes, la manifestación de voluntad, el objeto y la causa. También distingue entre contratos nominados e innominados y explica la importancia de la forma en que se realizan los contratos.

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Este documento describe los elementos fundamentales de los contratos. Explica que los contratos son acuerdos de voluntad entre dos o más partes que generan obligaciones recíprocas o unilaterales. Detalla los elementos necesarios de un contrato como las partes, la manifestación de voluntad, el objeto y la causa. También distingue entre contratos nominados e innominados y explica la importancia de la forma en que se realizan los contratos.

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ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS


ESTUDIO TÉCNICO ESPECIALIZADO AUXILIAR BANCARIO
ASIGNATURA DE OPERACIONES MERCANTILES Y BANCARIAS

ACTIVIDAD DE TRABAJO:
Asignatura: Operaciones Mercantiles y Bancarias
Tema: Contratos Mercantiles y Bancarios de la Unidad IV.
Fecha de entrega: martes 03 de diciembre de 2019.
Enviarla al correo: Araceli_mejia2003@[Link]

Instrucciones
a) Leer cuidadosamente el apunte (2 o 3 veces).
b) Responder la actividad 1 en tu PC.
c) Trabaja con Word e internet en caso de ser necesario. Consulta páginas serias.
d) Envía la tarea al correo indicado.
e) Imprime la tarea e intégrala a tu carpeta.

LECTURA
TEMA: CONTRATOS

Los contratos pertenecen a la categoría de actos jurídicos bilaterales, ya que necesitan al menos
de dos personas para que puedan realizarse. Son además, la fuente de las obligaciones o derechos
personales, más importante por ser de entre ellas, las que ocurren con mayor frecuencia.

En el Derecho Romano los contratos, no aparecen definidos, aunque sí son nombrados en varios
pasajes de las fuentes. El concepto que sí aparece es el de pacto, como acuerdo de voluntades, y
que se distinguió del contrato por no generar acciones, sino simplemente engendrar obligaciones
naturales, por faltarle las formalidades requeridas.

El contrato es entonces para los romanos todo acuerdo de voluntades, realizado con las formas que
la ley indica, que posee un nombre civil, ya sea compraventa, arrendamiento, etcétera.

Con respecto a los contratos innominados, el jurista Paulo, percibió que existían algunos verdaderos
contratos, que contenían prestación de una parte y contraprestación de la otra, y que sin embargo
no tenían denominación legal. Así surgió su teoría de los contratos innominados, que consistió en
expresar que siempre que se dieran las siguientes circunstancias, habría contrato, aún si no
poseyese nombre: Doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas y hago para que des.

No es necesario que los contratos sean escritos, o cumplan otras formalidades, salvo cuando la ley
así lo disponga, como ocurre, por ejemplo, con la compra venta de inmuebles, arrendamiento, etc.

Los sujetos que intervienen en los contratos, ya sea como acreedores o deudores, se denominan
partes, y cada parte puede estar conformada por una o más personas capaces, o sea mayores de
edad, no inhabilitados por sentencia judicial.

1 Mtra. María Araceli Mejía Barrón


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El objeto de los contratos, se denomina prestación, y puede consistir en la cosa que una de las partes
se compromete a entregar, que debe ser algo lícito, posible, y que se halle en el comercio, o a la
conducta que se compromete a adoptar, que no puede ser contraria a la ley, a la moral o a las
buenas costumbres.

Se constituyen privadamente, por decisión voluntaria de las partes, y mientras no contraríen el


derecho vigente, se erigen en ley para las partes

Los contratos pertenecen al género de actos jurídicos, y son fuente principal, por su frecuencia, de
derechos personales u obligaciones. Generan obligaciones recíprocas, cuando son bilaterales, o para
una sola de las partes, cuando son unilaterales.

Para constituirse requieren necesariamente, los siguientes elementos: Un sujeto activo o acreedor,
un sujeto pasivo o deudor, una manifestación de voluntad que ambos sujetos o partes expresan, y
según la manera en que se realice determinará la forma contractual; un vínculo jurídico, que obliga
al deudor con respecto al acreedor y permite a este peticionar el cumplimiento de la prestación ante
el incumplimiento, y el objeto de la prestación que puede consistir en una cosa (contrato de compra-
venta o locación de cosas) o en un hacer (contrato de locación de servicios o de obra).

Los sujetos: Puede tratarse de personas físicas o jurídicas, con capacidad para celebrar el contrato
de que se trate. No debe tratarse de enfermos mentales declarados, o hallarse inhabilitados por
droga-dependencia o alcoholismo, o por sentencia judicial condenatoria con accesoria de
inhabilitación, y poseer la edad mínima legal.

La manifestación de voluntad: Emitida en forma libre, o sea, sin engaños (dolo), equívocos (error),
ni violencia física o mental. La voluntad puede expresarse verbalmente, por escrito o en forma tácita,
salvo que el contrato tenga legalmente establecida una forma determinada. El contenido de esta
manifestación es una oferta, que emite una de las partes, y que es aceptada por la otra, o que,
recibida, sea objeto de una contraoferta, o sea, que sin rechazar la propuesta original (ya que en
este caso no habría contrato) proponga aceptarla bajo otras condiciones, por ejemplo, por un precio
menor. En el caso de la contraoferta, el acuerdo de voluntades queda concluido o perfeccionado,
iniciando sus efectos legales, cuando la parte oferente en primer término acepte la contraoferta.

El objeto de los contratos es la prestación que debe cumplirse, que debe ser lícita (no puede
contratarse a una persona para robar un banco, a cambio de una remuneración) posible (no puede
exigirse el cumplimiento de un acuerdo por el cual una de las partes se comprometa a resucitar a
los muertos), ni contrarias a las buenas costumbres (contratar a personas para realizar espectáculos
obscenos en la vía pública) y en el caso de cosas, hallarse en el comercio. Por ejemplo, no puede
ser objeto de los contratos la venta de una plaza pública. En estos casos los contratos no son

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exigibles pues estarían viciados de nulidad, aplicándose las normas generales de los vicios que hacen
nulos o anulables los actos jurídicos.

La causa: Es el motivo que determina a las partes a contratar, ya que ellas se obligan hacia un fin,
que de ser también lícito. Por ejemplo en una compraventa una de las partes quería recibir una cosa
en propiedad y la otra el precio en dinero.
La forma: La forma de los contratos, puede ser verbal, cuando las partes en forma oral expresan su
consentimiento. Aunque es legítimo este modo de celebrar la mayoría de los contratos, en general
no es recomendable, pues es dificultosa la prueba de lo acordado. La forma escrita que es la más
usual, puede realizarse por instrumento privado (entre particulares) o por instrumento público
(requerimiento de escritura pública ante escribano, que hace fe del acto). Esta última forma es
exigible en caso de compra-venta de inmuebles.
Además de los elementos enumerados, existen otros que pueden ser dejados de lado por las partes
intervinientes, aunque si no lo expresan así, se consideran implícitos en el contrato. Estos elementos
son los naturales (garantía de evicción por defectos legales, por defectos materiales ocultos).

Los elementos accidentales, que son la condición y el plazo (suspensivo o resolutorio) y el modo o
cargo, no se hallan implícitos en el contrato pero las partes pueden anexarlos de común acuerdo.

(alquilarme mi casa? –Sí). En Roma los contratos verbales estaban rodeados de


solemnidades, y algunos, como la Sposio, requerían la pronunciación de determinadas
palabras solemnes (-Spodes? -Spondeo) que solo podían usar los ciudadanos
romanos. La escrita: Cuando las partes suscriben un documento privado (firmado por ellas)
o público (con intervención de un funcionario público, actualmente, generalmente un
escribano). Los romanos también consideraban forma expresa a los signos inequívocos: Por
ejemplo, asentir con la cabeza, era considerado un sí.

Las formas tácitas, ocurren cuando sin que la o las partes, manifiesten su voluntad de contratar,
comienzan la ejecución del contrato. Por ejemplo, tomar una golosina del kiosco y entregar el dinero
correspondiente sin mediar palabra.

El silencio no era considerado manifestación de voluntad, salvo cuando hubiera obligación de


expresarse. Por ejemplo, si el pater no se manifestaba sobre dar el consentimiento sobre el
casamiento de su hija o nieta, se consideraba que había asentido, pues había obligación de
expresarlo.

Actualmente no hay motivo para no seguir usando esa clasificación, con las salvedades
correspondientes (por ejemplo lo referente al pater).

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La forma de los contratos tiene particular importancia con respecto a la prueba. Hay contratos no
formales, o sea, que admiten cualquier forma para su constitución, pero que las partes prefieren
hacerlo por escrito, para que en caso de incumplimiento, ese sea el medio probatorio, ya que
perfeccionado oralmente, la prueba deberá hacerse fundamentalmente por testigos, que pueden
contradecirse, según sean de una u otra parte. Por ejemplo, el contrato de locación de inmuebles
raramente se efectúa oralmente, y esto es posible legalmente. Los contratos de trabajo pueden ser
realizados sin formalidades, y se admiten todos los medios de prueba, y en la duda se está por la
existencia del contrato. Hay contratos de menor importancia legal o social que se acostumbran
realizar oralmente, como las compra ventas cotidianas, de escaso monto

La forma es el modo en que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato. Los romanos
distinguieron entre las formas expresas y tácitas. Son formas expresas, las que tienen una
manifestación exterior, y tácitas, las que se deducen del comportamiento de las partes.

Como toda clasificación, ésta también es arbitraria, utilizándose distintos criterios para englobar a
los contratos en distintas categorías, según se tomen en cuenta una u otra de sus características.

Teniendo en consideración, si el acuerdo de voluntades crea obligaciones para una o para las dos
partes, pueden distinguirse entre unilaterales y bilaterales. Un ejemplo de contrato unilateral, es
el contrato de donación, donde el único obligado es el donante. Como ejemplo de contrato bilateral,
podemos mencionar a la compraventa, donde el comprador debe pagar el precio, y el vendedor
entregar la propiedad de la cosa vendida.

Otra clasificación es la que los separa en: A título oneroso o a título gratuito. Los primeros suponen
una prestación de una de las partes, que les traerá aparejada una ventaja como consecuencia de tal
acción, por ejemplo, una compraventa o una locación. Los gratuitos otorgan esa ventaja, sin exigirse
ninguna contraprestación, por ejemplo el contrato de donación.

La diferenciación entre contratos consensuales y reales se basa en el momento en que quedan


concluidos o perfeccionados, y surten a partir de ese instante, sus efectos. Los consensuales (por
ejemplo, compraventa, locación, sociedad y mandato) quedan concluidos con el mero acuerdo de
voluntades. Entre los contratos reales, tenemos al mutuo o préstamo de consumo, al comodato o
préstamo de uso, al depósito, a la constitución del contrato de garantía prendaria, y el de anticresis.
Esta distinción se basa en la tradición romanística, ya que en la francesa estos contratos son
obligatorios a partir del consentimiento de las partes.

La importancia de esta distinción es en cuanto a los riesgos, ya que si la cosa, objeto del contrato
consensual se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, luego del acuerdo, pero antes del traspaso
de la cosa, el comprador igual deberá abonar el precio por ella, pues el contrato ya estaba
terminado, y por lo tanto, es como si la cosa se hubiese destruido estando en su poder, pues ya era

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suya. En el mismo supuesto de destrucción del objeto, tratándose de un contrato real, el riesgo es
para el transmitente, y la otra parte no estará sujeta a contraprestación ni obligación alguna,
mientras la cosa no se halle en su poder. Así por ejemplo, si quien se comprometió a entregar una
suma de dinero en mutuo, es objeto de un hurto, y ya no cuenta con la suma a entregar, aún cuando
ya se hubiera realizado el acuerdo de voluntades, el mutuario no debe devolver suma alguna, a lo
que sí estaría obligado si fuera un contrato consensual.

Las categorías de contratos nominados e innominados, se remonta a la época clásica del derecho
romano. Una característica distintiva de los contratos en Roma, era que debían poseer un nombre
civil (o sea, que la ley los haya llamado compraventa, locación, mandato, etcétera, para poder ser
dotados de acción, o sea poder pedir su cumplimiento por vía judicial, si voluntariamente no se
hiciera). El jurista Paulo, viendo que había muchos acuerdos, que eran verdaderos contratos, pero
que no poseían nombre dado por el derecho, aunque sí lo tuvieran por la costumbre, realizó una
distinción que permitió reconocer a pesar de la carencia de nombre, cuándo estábamos en
presencia de un contrato. Así expresó, que siempre que se dieran los siguientes supuestos habría
contrato: “Doy para que des”, que sería el caso de un contrato de permuta o trueque, “Doy para
que hagas”, por ejemplo: “te entrego dinero para que liberes a un esclavo”, “Hago para que hagas”,
por ejemplo cuando dos personas se comprometían a manumitir sendos esclavos, o “Hago para que
des”, si una persona se comprometía a denunciar donde se hallaba un esclavo que había escapado
de su amo, a cambio de dinero.

En la nota al artículo 1143, se transcribe un ejemplo de un contrato innominado expuesto por


Durantón, jurista francés del siglo XIX. El caso es de dos vecinos, dueños de un buey cada uno, que
recíprocamente se comprometen a entregar al otro, en préstamo, cada uno su buey, durante una
semana uno, y luego el otro, para que ambos cuenten con dos bueyes por esas semanas alternativas,
para trabajar sus respectivos campos. Como no encaja en ninguna categoría de contratos
nominados, ya que no es ni mutuo, ni alquiler, ni comodato, se pregunta: ¿ Si por culpa levísima el
buey pereciera estando en poder del otro, qué principios se aplicarían? Si no se lo considerara
contrato, la parte que debería responder por él, quedaría exenta de ella. Por eso participa de la idea,
de que sí es un contrato, aunque innominado.

Otra clasificación puede hacerse según se tenga en cuenta si necesitan o no, determinadas formas
para quedar concluidos. Así, los contratos formales, exigen ciertas solemnidades para que la
manifestación de voluntades surta efectos legales, por ejemplo, la compraventa de inmuebles que
requiere de escritura pública. Los no formales pueden perfeccionarse por el modo que las partes
escojan, por ejemplo el contrato de locación o el de trabajo.

Los contratos principales son los que valen por sí mismos, los accesorios son aquellos donde se
pactan ciertas condiciones separadamente, pero que tienen aplicación en otro contrato principal,

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no valen independientemente. Por ejemplo un contrato de prenda como garantía de otro contrato,
por el cual una persona resulta obligada.

Los contratos conmutativos y aleatorios se diferencian porque en los primeros, el objeto de la o las
prestaciones está determinado desde su inicio. Por ejemplo, en un contrato de trabajo por tiempo
indeterminado a cambio de un sueldo mensual, una de las partes sabe en qué consiste su trabajo, y
la otra cuanto deberá abonar por él. En una compraventa sucede algo similar. Pero hay algunos
contratos que dependen de ciertas condiciones, como por ejemplo el que se celebra entre un cliente
y su abogado, por el cual este percibirá un porcentaje del resultado del litigio, o en el caso de una
compraventa a futuro, como cuando alguien se compromete a pagar un precio por el resultado de
una cosecha, que se producirá meses más tarde, arriesgándose sobre lo producido.

ACTIVIDAD 1.
Después de leer cuidadosamente el apunte de Contratos, resuelve la siguiente actividades Y
contesta correctamente las preguntas.

1. Define el contrato.
2. Contesta el siguiente cuadro en donde comparas las características de los contratos:

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Tipo de Contrato. Tipo de Contrato. Menciona 1 ejemplo de contrato


Características Características de cada uno.
Bilaterales Unilaterales

Verbal Escrita

Formales No formales

Oneroso Gratuito

Consensuales Reales

Nominados Innominados

Principal Accesorio

Conmutativos Aleatorios

3. Elabora un mapa mental en donde expliques la importancia del Sujeto en el contrato.


4. Explica la importancia de: objeto, causa y forma de contrato.

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