PROCEDIMIENTOS
DECLARATIVOS
CIVILES
Profesor: Marcelo Giovanazzi
Autores: Juan Pablo Pino – Javier Arellano
Universidad Andrés Bello | Tercer semester de Derecho – Año 2019
Introducción al curso
Algunos principios que forman al Procedimiento en Chile
En Chile los procedimientos civiles de los tribunales ordinarios de justicia son
eminentemente escritos en primera instancia, aunque existan determinadas
actuaciones que son orales pero de las cuales debe dejarse constancia por escrito
en el procedimiento, por ejemplo la prueba de testigos, la confesión judicial o la
inspección judicial del tribunal.
De todas estas materias que se realizan en el procedimiento de manera verbal se
deja constancia escrita en el proceso y de esta forma el principio formativo del
procedimiento (en adelante P.F.P.) de la escrituración da paso al PFP de la
protocolización (aquel que nos dice que se deja constancia por escrito de las
declaraciones verbales).
Instancia
El juicio ordinario de primera instancia es escrito y se tramita ante los tribunales
ordinarios de primera instancia.
La instancia es cada uno de los grados jurisdiccionales en que se permite
conocer tanto los hechos del juicio como el derecho que se discute.
En Chile opera el PFP de la doble instancia que se conoce también como la regla
̃ la que, el conocimiento de un negocio radicado
del grado o fijeza. Este PFP sena
con arreglo a la ley por parte de un tribunal competente, no podrá ser conocido por
otro tribunal igualmente competente por causa sobreviniente, radicándose. Este
PFP también conlleva el que radicándose una causa en un tribunal competente, se
fija de igual forma la competencia del tribunal superior llamado a revisar dichos
fallos. (excepto en el compromiso y en la acumulacion de autos).
En Chile hay sólo dos instancias (tribunales ordinarios, cortes de apelaciones)
y en ellas se revisan tanto los hechos como el derecho. La Corte Suprema, por su
parte, revisa sólo el derecho, aunque por excepción puede revisar en algunos
casos los hechos del pleito, y ello procederá, solo cuando se invocan en el recurso
de casación en el fondo como infringidas las normas que regulan la prueba.
Las normas que regulan el sistema civil de la prueba en Chile es la denominada
prueba legal o tasada, que dice que cada prueba tiene un valor asignado por la
ley, excluyendo a la sana crit́ ica o la prudencia y equidad que en otros
procedimientos, pueden aplicarse.
Ej: Cuando se confiesa un hecho en un juicio, se tiene y valora como plena
prueba. Asi,́ si un tribunal de primera o segunda instancia desconoce el valor de
esta prueba, se puede interponer un recurso de casación en el fondo ante la Corte
Suprema, donde podrá conocer tanto de los hechos como del derecho, para que
anule la sentencia, por violar las normas reguladoras de la prueba.
Juicio ordinario
Es el procedimiento declarativo o de cognición de mayor cuantía, de general
aplicación y supletorio de los otros procedimientos cuyo objeto es resolver los
conflictos que dentro del mismo se promuevan.
́ ticas
Caracteris
́ ticas, son:
Sus caracteris
El que sea declarativo significa que el juicio ordinario tiene por objeto resolver
conflictos aplicando el derecho aplicable, es decir, “diciendo el derecho” a través
de la constitucion, modificacion o extincion de una situación jurídica, o
resolver un conflicto por medio de una imposición de una determinada
prestación. Esto se encuentra en oposición al procedimiento ejecutivo en donde lo
que se busca es hacer cumplimiento forzado de una obligación consagrada en un
tit́ ulo ejecutivo, como un pagaré o una sentencia judicial.
Los procesos declarativos se clasifican, por su parte, en puramente declarativo,
constitutivo y de condena.
Que el juicio ordinario sea de general aplicación significa que éste procedimiento
se aplicará en todos aquellos casos donde lo que se pone en conocimiento no pueda
ser sometido a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza, y en donde
no sea procedente el juicio o procedimiento sumario.
El que sea un procedimiento supletorio, conlleva que no sólo se aplica en los
juicios que carezcan de un procedimiento especial, sino porque también recibe
aplicación en un procedimiento cualquier, aunque tenga una reglamentación
especial, pero que no reglamente especif́ icamente una determinada materia. Así lo
consagra el artić ulo 3° del CPC que establece que “se aplicará el procedimiento
ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidas a
una regla especial diversa”.
Es también, un procedimiento de primera instancia, pues se contempla la
procedencia del recurso de apelación en contra de las sentencias definitiva e
interlocutorias que se dicten durante la tramitación del procedimiento salvo una regla
especial diversa
También debe señalarse que es un procedimiento en el que predomina sin
contrapesos la escritura, transformándose así en un requisito de los actos
procesales que se promuevan dentro de éste. De esta caracteriś tica, y más
precisamente, principio, se deriva el principio de mediación, ya que todo vin
́ culo
entre las partes y el tribunal se hará por medio de presentaciones escritas. Estos
escritos por regla general son desformalizados, y cuentan con requisitos
determinados.
́ conlleva el procedimiento ordinario se aplica
Finalmente, que sea de mayor cuantia
a pleitos cuya cuantía sea superior a 500 UTM. Aparte de la mayor cuantia
́ , existen
pleitos en donde lo que puede discutirse ascienda a menos de 500 UTM y más de
10 UTM, el de menor cuantía, o pretensiones de menos de 10 UTM, el de mínima
́ .
cuantia
Estructura del juicio ordinario
Las etapas del juicio ordinario en general son:
i) De discusión o de conocimiento.
ii) De conciliación.
iii) De la sentencia o de juzgamiento.
iv) De ejecución.
ETAPA DE DISCUSIÓN
Se inicia con la presentación de la demanda, pero también se pueden iniciar con
la interposición de medidas prejudiciales.
Medidas Prejudiciales
Estas medidas son las diligencias otorgadas por la ley a los futuros litigantes que
tienen por objeto la preparación de estos litigantes al juicio como también, la del
proceso mismo (medidas prejudiciales preparatorias, por ejemplo, pedir los
balances o ciertos documentos para poder determinar la cuantía de la futura
demanda).
Estas medidas también pueden estar destinadas a que las partes se procuren
pruebas que puedan desaparecer (medidas prejudiciales probatorias, por
ejemplo, la citación de testigos para que se les tome declaración), como el
querer asegurar el resultado de la acción que más tarde querrá iniciarse (medidas
prejudiciales precautorias, por ejemplo, congelar los activos, o embargar un
inmueble para que no se enajene).
Las medidas precautorias son aquéllas que se interponen para asegurar el
resultado de la acción deducida y que pueden ser interpuestas, en el transcurso de
juicio y también como -salvo ciertas excepciones y cumpliendo determinados
requisitos -medida prejudicial. Asi,́ las medidas prejudiciales precautorias son
aquéllas que se decretan antes de la existencia del juicio, a petición de quien será
el sujeto activo en el proceso y cuya finalidad, es asegurar el resultado de la
pretensión es asegurar el resultado de la pretensión que se hará valer
posteriormente en el proceso.
La única medida prejudicial que tiene un plazo legal para que la demanda sea
presentada es la medida PRECAUTORIA, pues es una medida que paraliza los
bienes del futuro demandado por lo que es una medida muy extrema. El plazo dado
́ s,
para interponer la demanda con una medida prejudicial precautoria es de 10 dia
ampliables a 30. Si no se presenta la demanda, o no se pide en la demanda que se
́ el plazo de la precautoria, o si el juez rechaza esa petición, se presumirá
amplie
doloso el procedimiento, lo que puede conllevar en indemnización de perjuicios en
contra. Es por esto que es la única medida prejudicial que sí o sí terminará en
demanda.
Requisitos para solicitar una medida prejudicial precautoria
̃ lan:
Entre estos requisitos consagrados por el art. 279 CPC, se sena
a) Que existan motivos graves y calificados para solicitarla. Con ello se busca
evidenciar que la demora en el otorgamiento de la medida se traducirá en serio
perjuicios para el demandante;
b) Que se determinen el montos de los bienes sobre que deben recaer la
medida precautoria. Este requisito implica que la solicitud debe limitarse a los
bienes necesarios para responder por los resultados del juicio, y que de esa forma,
no se transforme en algo abusivo.
́ suficiente para responder por los perjuicios
c) Que se rinda fianza o garantia
que puedan originarse. A través de esta fianza, se pretende asegurar la seriedad
de la petición del futuro demandante y,además, garantizar que se presentará
oportunamente la demanda. De esta forma, si la solicitud de la medida prejudicial
́ s, o si no se pide
es aceptada, pero no se deduce la demanda en el plazo de 10 dia
que se mantengan las medidas prejudiciales, o si, finalmente, el tribunal rechaza la
petición de mantención de las medidas prejudiciales, se presumirá doloso el
procedimiento y se obligará a indemnizar los perjuicios que surjan.
Este plazo está consagrado en el artić ulo 280 del CPC y es uno fatal y pero
prorrogable. Recuérdese que los plazos del CPC son fatales, y los que establece
un juez dentro de un juicio no son fatales. El juez solo puede ampliar los plazos
judiciales, no los legales.
La Demanda.
La demanda puede definirse como “el acto procesal introductivo de instancia por
virtud de la cual el actor somete su pretensión al juez con las formas requeridas
por la ley, pidiendo una sentencia favorable en su interés”.
La acción es la facultad de provocar la actividad del aparato jurisdiccional, previo
al proceso. La demanda es el acto material que da nacimiento a un proceso, es
decir, ejercer dicha facultad.
La pretensión procesal, por su parte, es la petición fundada que formula el actor
en su demanda solicitando del juez una actuación frente a una determinada
persona.
Libelo, finalmente, es el escrito mismo de la demanda.
Requisitos de la Demanda
Para la presentación de una demanda se deben cumplir con los requisitos generales
de toda presentación escrita, más lo especif́ icos consagrados en el artículo 254 del
CPC.
Entre los requisitos generales de todo escrito, se cuentan:
a) Una suma procesal que indique el contenido o trámite de qué se trata, por
ejemplo, “se solicita copia autorizada de documento que indica”.
b) Un cuerpo, donde se expone lo que se solicita.
c) Un petitorio, en donde se solicita formalmente que se dé lugar a su petición.
d) el nombre y firma del abogado patrocinante.
Por su parte, los requisitos específicos para presentar una demanda, son:
1°. La designación del tribunal ante quien se entabla;
2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que
lo representen, y la naturaleza de la representación;
3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4°. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya;
y
5°. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones
que se sometan al fallo del tribunal.
La designación del órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto vendrá
determinada por las reglas sobre competencia absoluta y relativa contenidas en el
COT.
́
Este primer requisito se cumple indicando el Tribunal con el grado o jerarquia
pertinente, por ejemplo “ S. J. L en lo Civil de Santiago 30°”.
El segundo requisito se cumple con el señalamiento de la ciudad o lugar
determinado del territorio nacional, como también, los distintos representantes que
pueda tener el actor, como por ejemplo, los representantes judiciales o legales.
La individualización del demandado es muy importante. El requisito del domicilio
es necesario para la práctica de la notificación de la demanda y de aquéllas
actuaciones que así lo dispongan, como también, de los plazos que asisten a las
partes.
́ ulo 254 del CPC, numerales 2° y 3°, tienen por objeto
Estos dos requisitos del artic
delimitar subjetivamente la pretensión, y, por consiguiente, a quienes se
extenderá la eficacia de la sentencia.
La exposición clara de los hechos en que se apoya la demanda, permiten que el
tribunal identifique la pretensión deducida y el objeto de debate propuesto por el
actor, no pudiendo ser alterado de manera sustancial dentro del proceso, lo que
implica que éste no podrá resolver sobre otro objeto que el propuesto.
Por su lado, la exposición clara de los fundamentos de derecho en los que se
́ ica de la pretensión del
apoya la demanda, determina la naturaleza jurid
demandante. Esta fundamentación jurid
́ ica no forma parte del objeto del proceso ni
es vinculante para el tribunal el que, de acuerdo al principio iura novit curia, puede
́ icas no alegadas por el
estimar o desestimar la demanda, en base a normas jurid
demandante.
La enunciación precisa y clara de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal
en la conclusión de la demanda, permiten al actor concretar sus peticiones y
especificar “la cosa pedida”, delimitando así la órbita de las atribuciones del tribunal
de modo que éste no puede fallar sobre objeto procesal distinto.
Actuaciones posteriores a la presentación de la demanda por parte del actor.
Una vez presentada la demanda, el actor tiene las siguientes posibilidades:
Si la demanda ha sido presentada ante tribunal competente, pero se encuentra sin
notificar, éste puede retirar la demanda sin más trámite. Si ella ha sido notificada al
demandado, pero no la ha contestado, el actor podrá desistirse de la misma, previa
audiencia del demandado, como también, introducir nuevas modificaciones que
se considerarán como una nueva demanda. Finalmente, si la demanda ya fue
contestada, el actor puede desistirse de la misma, o agregar las consideraciones
que estime pertinentes en sus escritos de réplica, sin poder alterar lo sustancial del
pleito.
Actuaciones posteriores a la presentación de la demanda por parte del
tribunal.
Por su parte, el Tribunal, luego de presentada la demanda podrá de oficio no dar
curso a la demanda que no contenga los requisitos previstos en los numerales 1,
2 y 3 del art. 254 del CPC, expresando el efecto del que adolece.
En el evento de que se trate del incumpliminto de otra clase de requisitos, los 4°
y 5°, el demandado podrá oponer a la demanda la excepción dilatoria de ineptitud
del libelo, por razón de falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda.
Si en la demanda no se da cumplimiento a las reglas sobre postulación procesal,
es decir, patrocinio y mandato judicial, el juez no podrá darle curso a la demanda
. La Ley 18.120 en lo relativo a las normas de comparecencia en el juicio determina:
“Sin estos requisitos no podrá ser proveid
́ a y se tendrá por no presentada para todos
los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles
de recurso alguno”.
Admisibilidad de la demanda.
La regla general es que una demanda que reúna los requisitos min
́ imos del
contenido que exige el art 254 (sujetos, causa petendi y petitum), debe ser admitida
sin más, con independencia del probable éxito o fracaso de la pretensión al
momento de pronunciarse la sentencia definitiva.
La resolución que recae en una demanda legalmente admitida es un decreto,
́ o o providencia, que reconoce a la demanda el efecto inmediato de provocar
proveid
la iniciación de la serie de actos que componen el proceso de declaración.
En la generalidad de los casos, esta resolución es la primera recaid
́ a en el proceso,
y confiere el “traslado” de la demanda, como el rol de ingreso del tribunal, que la
individualizará como tal.
Notificación de la demanda.
La resolución recaid
́ a en la demanda debe ser notificada para que produzca sus
efectos legales.
Al demandante, la resolución recaid
́ a en la demanda le debe ser notificada por el
“estado diario”.
Si se trata del demandado, debe distinguirse: Si la resolución recaid
́ a en la
demanda es la primera resolución recaid
́ a en una gestión realizada en el juicio, debe
ser notificada en forma personal, entregándosele al demandado copia íntegra de
la resolución y de la solicitud en que haya recaid
́ o.
Si la demanda no es la primera gestión en el juicio, por haberse iniciado éste por
una medida prejudicial, esta debe notificarse por el “estado diario”, sin perjuicio
de lo que pueda ser dispuesto por el juez.
Emplazamiento
La admisión de la demanda y la consiguiente resolución de mero trámite que
confiere traslado dela misma al demandado para que concurra a defenderse, lleva
al trámite siguiente del emplazamiento.
Este emplazamiento está constituido por dos elementos:
1. La notificación de la demanda y su proveid
́ o practicada en forma legal al
demandado, y;
2. El plazo concedido por la ley al demandado para que concurra al proceso a
defenderse.
El término del emplazamiento es el plazo que tiene el demandado para
comparecer al proceso a defenderse. Este plazo es variable y depende del lugar en
que el demandado haya sido notificado de la demanda, donde se distinguen las
siguientes hipótesis:
1. Si el demandado ha sido notificado dentro de la comuna en que funciona el
tribunal, el término de emplazamiento para contestar la demanda será de 15
́ s.
dia
2. Si el demandado fue notificado fuera de la comuna en que funciona el
tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional, dicho plazo aumentará
́ s, es decir, 18 dia
en 3 dia ́ s.
3. Si el demandado fue notificado fuera del territorio jurisdiccional que sirve
de asiento al tribunal que conoce la causa -dentro o fuera del paiś -, el término
para contestar la demanda será de 18 días más el aumento que corresponda
al lugar en que se encuentre, según la “tabla de emplazamiento”.
Conductas del demandado.
La notificación practicada en forma legal de la demanda crea para el demandado
la carga procesal de comparecer para defenderse. La defensa del demandado
puede adoptar varias formas, sin perjuicio de que éste no comparezca a realizarlo,
dado que se seguirá el juicio “en rebeldía”.
Comparecencia
Asi,́ podrá comparecer y allanarse, o comparecer y oponer excepciones
dilatorias, o comparecer y contestar la demanda, o, finalmente, comparecer y
deducir demanda reconvencional.
Allanamiento
El allanamiento corresponde al acto procesal por el cual el demandado muestra su
conformidad con la pretensión procesal (hecho y derecho) del actor. Ello acarreará
el prescindir de la etapa probatoria y acceder directamente a la etapa de sentencia.
Las excepciones dilatorias son aquéllas de carácter formal que apuntan a
cuestionar la concurrencia de los presupuestos y requisitos de tipo procesal. Se
proponen con carácter previo a la contestación.
Sólo se admiten como tales:
1) La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda.
2) La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación
legal del que comparece en su nombre.
3) La litis pendencia.
4) La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo
de proponer la demanda.
5) El beneficio de excusión.
6) En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar
al fondo de la acción deducida.
Si se acepta la excepción dilatoria desde el número 2° en adelante el demandante
podrá corregir la demanda. Éste no tiene plazo para corregir la demanda, pero debe
hacerlo dentro del plazo de 6 meses, para evitar que se declare el abandono de
procedimiento. Si se rechaza la excepción dilatoria el juicio sigue en adelante,
debiendo el demandado contestar la demanda donde quiera que haya sido
notificado.
La regla general es que el demandado conteste la demanda. La contestación es
el acto procesal por el que el demandado se opone expresamente a la pretensión
del actor, es decir, es el medio por el que pide que no se dicte en contra de él una
sentencia estimatoria de la pretensión.
La comparecencia del demandado, finalmente, podrá darse a través de la
contestación de la demanda, interponiendo a la vez una demanda reconvencional
o sea, aquélla interposición ahora por parte del demandado de una pretensión
en contra del demandante, entablada ante el mismo tribunal y se sustancia en el
mismo procedimiento en que se tramita la pretensión del actor para que sea
resuelta en una misma y única sentencia.
No comparecencia del demandado.
Esta opción se conoce como ”rebeldía” e implica que la falta oportuna de la
contestación, hace que precluya la facultad del demandado de hacerlo, y con ello
oponer excepciones perentorias. En este caso, el tribunal podrá dictar el traslado
para la réplica del demandado. El demandado rebelde conserva el derecho de
comparecer en cualquier momento a la instancia, pero con la limitación de que debe
aceptar lo todo lo obrado con anterioridad a su comparecencia.
Los trámites de réplica y dúplica.
Una vez que se contesta la demanda se da paso a los escritos de réplica del
demandante para que sea presentado en un plazo de 6 días y, luego al de dúplica
́ s.
de la demandado, con el mismo plazo de 6 dia
Evacuados dichos trámites y siempre que sea procedente, se dará paso a la etapa
de conciliación.
ETAPA DE CONCILIACIÓN
́ do se encuentra después del perio
Este perio ́ do de discusión y antes del de prueba.
Con ella se busca una terminación anticipada del juicio. La conciliación es un
́ ico procesal y bilateral en cuya virtud las partes, a iniciativa del juez que
acto jurid
conoce de un proceso, logran durante su desarrollo, ponerle fin de mutuo acuerdo.
Evacuado el trámite de dúplica, el juez debe citar a las partes a una audiencia de
conciliación que debe ser notificada por cédula. Llegado el dia
́ de la audiencia,
el juez debe proponer como “un amigable componedor” las bases de la
reconciliación y las partes verán si llegan a un acuerdo o no. Si las partes no llegan
a conciliación o no asisten a la audiencia conciliación, ésta se entiende por
frustrada. De esa audiencia se levanta un acta.
Si las partes llegan a conciliación, sea total o parcial, se levantará un acta.
Procedencia. .
1) La conciliación procede siempre que sea admisible la transacción.
2) siempre que no se trate de un procedimiento especial que revista los
caracteres de un juicio de hacienda, u otros especiales..
3) siempre que no exista allanamiento a la demanda o aceptación de los
hechos.
Se entiende que la conciliación procede en aquellos juicios civiles en donde se
admita la transacción, es decir, juicios en que el derecho o interés respecto del
que se litiga es disponible para las partes.
ETAPA PROBATORIA
Luego de la conciliación fallida, y analizados por parte del Juez, la existencia de
hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos entre las partes, éste
ordenará que se reciba la “causa a prueba” a través de la resolución “auto de
prueba, que deberá ser notificada por cédula.
La resolución que ordena abrir la causa a prueba y que fija los hechos y el objeto
del caso, NO ES UN AUTO. Dada su importancia, es una sentencia interlocutoria
de segundo grado, dado que “resuelven sobre un trámite que debe servir de base
para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria”.
Una vez notificada la resolución, las partes tienen dos opciones:
1. rendir durante el término probatorio de 20 hábiles desde la última notificación
de la resolución que recibe causa de prueba, la prueba en la que basarán sus
defensas.
2. interponer un recurso de reposición en contra de ésta, para que el juez
modifique los hechos controvertidos y agregue o elimine otros, pudiendo apelar
subsidiariamente. Ello procederá una vez notificada y dentro de 3 dia
́ s.
Art 319 C.P.C.:
“Las partes podrán pedir reposición, dentro de tercero día, de la resolución a que se
refiere el artículo anterior. En consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los
hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen otros.
El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente.
La apelación en contra de la resolución del artículo 318 sólo podrá interponerse en
el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea
acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo”.
Cuando el tribunal resuelve el último recurso de reposición comienza a correr el
término probatorio. Existen también los términos extraordinarios que son para
rendir prueba fuera del territorio de la república o fuera de la jurisdicción del tribunal.
También existen los términos probatorios especiales, que son fijados en aquellos
casos donde los testigos no asisten a rendir la prueba (entorpecimiento). Son
especiales porque están fuera del plazo ordinario.
ETAPA DE LAS OBSERVACIONES A LA PRUEBA
Una vez vencido el término probatorio y dentro de los 10 dia
́ s siguientes, las partes
pueden hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.
LA CITACIÓN A OÍR SENTENCIA
Vencido el plazo anterior, el tribunal cita a las partes para oiŕ sentencia. Esta
resolución es una interlocutoria de segundo grado ya que sirve de base para el
pronunciamiento de una sentencia definitiva y se notifica por el estado diario. Esta
resolución importa el que ya no se aceptarán más pruebas y que el expediente con
las pruebas ya se remitió al juez para que estudie y pueda dictar una sentencia.
El plazo que tiene el juez según la ley es de 60 dia
́ s.
Dentro del plazo que tiene para dictar la sentencia puede dictar Medidas para mejor
resolver (Art 159 Cpc)
Artić ulo 159: “Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán
dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este
plazo.se tendrán por no decretadas. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
primero del artículo 431, podrán dictar alguna o algunas de las siguientes medidas:
- 1a. La agregación de cualquier documento que estimen necesario para
esclarecer el derecho de los litigantes;
- 2a. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que
consideren de influencia en la cuestión y que no resulten probados;
- 3a. La inspección personal del objeto de la cuestión;
- 4a. El informe de peritos;
- 5a. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que
aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios; y
- 6a. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el
pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso
3° del artículo 37”.
Después de esto sobreviene la dictación de la sentencia en primera instancia.
Las partes en materia civil, no deben asistir a oiŕ sentencias, en materia laboral si.́
́ s, podrá interponerse recurso de apelación.
Luego de 10 dia
NOTIFICACIONES
Tratadas desde el articulo 38 al 58 del CPC.
La notificación es una actuación judicial efectuada en la forma establecida por la
ley y que tiene por finalidad dar eficacia a las resoluciones judiciales, comunicarlas
a las partes o a los terceros. Estas notificaciones ponen en conocimiento de las
partes una determinada resolución judicial.
Estas notificaciones se realizan, generalmente, por un receptor judicial, como
auxiliar de la Justicia. Éste tiene el cargo de Ministro de Fe y se encarga de realizar
determinadas actuaciones judiciales como las notificaciones, el lanzamiento, el
embargo, recibir declaraciones de testigos, etc.
Los hechos certificados por un ministro de fe en el proceso, constituyen p
resunción de veracidad.
́ ticas e importancia.
Caracteris
i) Tienen por objeto hacer cumplir la Bilateralidad de la Audiencia. Hace vivo el
principio formativo del procedimiento, que resguarda el racional y justo debido
proceso, de suerte que nadie quede en la indefensión y que todos tengan acceso a
las actuaciones judiciales que se están produciendo en el proceso.
ii) tienen también por finalidad darle eficacia jurid
́ ica a las resoluciones judiciales. El
́ ulo 38 que: “Las resoluciones
Código de Procedimiento Civil señala en su artic
judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley,
salvo los casos excepcionalmente exceptuado por ella”.
Entre las excepciones a esta regla, existen ciertas resoluciones judiciales que
serán eficaces sin haber sido notificadas: a) medidas precautorias que puedan
realizarse sin notificación previa; b) resolución que declara desierto el
Recurso de Apelación en 2o instancia; c) resolución contra el apelado rebelde
en 2o instancia; d) resolución que despacha o deniega la ejecución en un
juicio Ejecutivo; e) resoluciones notificadas en audiencias; f) resolución que
suspende la construcción de una obra nueva.
iii) son unilaterales, caracteriś tica emanada del artić ulo 39o del Código de
Procedimiento Civil se refiere a esto: “Para la validez de la notificación no se
requiere el consentimiento del notificado”. Da lo mismo que confluyan las voluntades
de las partes. Basta que concurran los requisitos legales para que entienda válida.
Tampoco de se requiere que el notificado realice declaración sobre la notificación,
salvo las excepciones consagradas en el artículo 57o del CPC que señala: “Las
diligencias de notificación que se estampen en los procesos, no contendrán
declaración alguna del notificado, salvo que la resolución ordene o, por su
naturaleza, requiera esa declaración”.
Este mismo artić ulo plantea las excepciones:
a. Cuando la propia resolución lo ordene.
b. Cuando por la naturaleza de la resolución se requiera esa declaración.
Ejemplo: si notificamos a un perito que fue designado para la realización de
determinadas diligencias, se le notifica personalmente, el cual deberá o no
aceptarlo, para jurar desempeñarlo fielmente; este juramento deberá hacerlo
de inmediato.
iv) Son actuaciones especiales.
v) En su virtud se produce el desasimiento del tribunal. El desasimiento del
tribunal significa que éste pierde competencia para alterar o modificar una
resolución judicial. Es un efecto propio de ciertas resoluciones. El artículo 182o del
CPC señala: “Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las
partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna”.
vi) deben ser oportunas ya que deben permitir al notificado ejercer adecuadamente
los derechos y facultades que la ley le otorga y que pueda cumplir con la resolución
judicial en la forma que ella establece.
Clasificaciones
Según su forma:
a) notificación personal;
b) notificación personal subsidiaria;
c) notificación por cédula;
d) notificación por avisos;
e) notificación por estado diario;
f) notificación ficta o tácita;
g) notificación especial.
Según su objetivo o finalidad:
1. Notificación citación, que es el llamamiento hecho por el tribunal a una
parte o a un tercero ajeno al juicio para que comparezca ante el tribunal en
un plazo especif́ ico y para un determinado objeto, bajo apercibimiento de
incurrir en sanciones que la ley establezca. Ejemplo: citación a testigos para
que presten declaración.
2. Notificación emplazamiento, que es el llamado a las partes para que dentro
de un determinado plazo hagan valer sus derechos. Están compuestas por
dos elementos: i) La notificación de la resolución y ii) el transcurso del plazo.
Ejemplo: la notificación de la demanda, la notificación de las sentencia.
3. Notificación apercibimiento: consiste en el apercibimiento a una de las
partes para que en la misma notificación haga o no haga cumpla o no cumpla
con alguna prestación. Ejemplo: requerimiento de pago en el juicio ejecutivo.
NOTIFICACIÓN PERSONAL
Aquélla notificación que consiste en entregar, por parte del receptor judicial
competente, copia in
́ tegra de la resolución y de la solicitud en que ella haya
́ o a la persona a quien se debe notificar en forma personal. Si la demanda es
recaid
la primera gestión judicial, el contenido de la notificación contendrá el documento
de la demanda y la resolución que la admite a tramitación con el correspondiente
“traslado”.
La resolución que da “traslado” a demanda es un decreto, susceptible de recurso
de reposición y apelable cuando altere la substanciación del juicio.
Requisitos.
1. Que se efectúe en dia
́ s y horas hábiles. Dia
́ : Todos los dia
́ s son hábiles, de
́ inhábil, ejemplo un domingo, el
Lunes a Domingo. Si se notifica en un dia
plazo comenzará a correr de las 0:00 hrs., del dia
́ hábil siguiente. Hora: Se
distingue con relación a los lugares donde se efectúa la notificación: a)
Lugares o Recintos de Libre Acceso Público: Cualquier hora es hábil. b)
Otros. Puede ser la Morada, donde pernocta, donde ejercita su profesión o
empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se
permita el acceso del ministro de fe.. El horario es de 06:00 y 22:00. En el
juicio ejecutivo el requerimiento de pago no puede hacerse en público. En
este tipo de procedimiento, sólo se notifica personalmente la demanda
̃ rá en una “cédula de
ejecutiva y el requerimiento de pago se acompana
espera” la cual le cita a la oficina del receptor. Si no asiste a ella, se entiende
́ . Las horas
notificada y se le da por requerido de pago, acusando la rebeldia
de notificación en estos juicios son entre las 6 AM hasta las 10 PM. En el
embargo, los plazos corren desde las 8 AM hasta las 20 hrs.
2. Que se realice por funcionario competente. Los ministros de fe
competentes para realizar la notificación son el receptor judicial y el
secretario del tribunal. En los lugares donde no hay receptores, el notario
público y el oficial del registro civil serán competentes para poder notificar.
3. Se debe entregar copia in
́ tegra de la resolución y de la solicitud en que
haya recaído, cuando sea escrita. Que sea in
́ tegra significa que debe ser
igual a la original.
4. Debe dejarse constancia de la notificación en el proceso por medio de un
“estampado receptorial” que da certeza acerca del inicio y cómputo de los
plazos.
Resoluciones que deben notificarse personalmente.
1. La primera notificación de una gestión judicial, se le notifica
personalmente sólo al demandado, y al demandante se le notificará por el
estado diario.
2. La primera resolución judicial dictada en segunda instancia.
3. La resolución que despacha el mandamiento de ejecución y embargo.
4. La Notificación hecha a un Tercero, en el caso de que se trate de Ejecutar
una Resolución Judicial.
5. Cuando así la ley lo ordene, como en la cesión de créditos.
NOTIFICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA
Este tipo de notificación procede cada vez que se ha intentado por el Ministro de Fe
la práctica de la notificación y esta no ha podido llevarse a cabo por no encontrarse
la persona en su habitación, o en donde ejerce su profesión o industria, en dos dia
́ s
seguidos. El único ministro de fe habilitado para practicarla es el receptor judicial.
Procedencia y procedimiento.
Como se anotó, este tipo de notificación procede cuando el Ministro de Fe no ha
́ s
podido notificar la demanda, habiendo buscado al demandado en dos dia
seguidos.
Una vez que se ordene notificar la resolución personalmente, el receptor debe
́ s distintos. El no encontrar al
buscar al notificado de forma personal en dos dia
́ s distintos, debe ser consagrado en un “estampado
notificado en estos dos dia
́ s, horas y lugares donde se constituyó para su búsqueda.
receptorial”, con los dia
El mismo estampado receptorial, deberá indicar que el notificado se encuentra en
el lugar del juicio.
Dicho estampado es certificado por el Tribunal lo que se consagra en el expediente
de la causa.
El interesado en que dicha resolución se notifique, podrá solicitar así que dicha
resolución se notifique subsidiariamente según lo establecido en el artic
́ ulo 44
del CPC.
Ante dicho solicitud, el tribunal deberá analizar si los requisitos para que dicho tipo
de notificación se cumplen. En caso de que así sea, el juez autorizará dicha
notificación en la que se entregará al notificado copia in
́ tegra de la resolución y de
́ o a cualquiera persona adulta que se encuentre en la
la solicitud en que haya recaid
morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria,
profesión o empleo. Si nadie hay alli,́ o si por cualquiera otra causa no es posible
entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará
en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de
las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que
se notifican.
En caso que la morada o el lugar donde pernocta o el lugar donde habitualmente
ejerce su industria, profesión o empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que
no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o
encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de esta
circunstancia.
Finalmente, el receptor debe mandar un aviso por carta certificada dentro de los dos
́ s siguientes de la notificación. Si el receptor no envia
dia ́ esta carta no se invalida
esta notificación que seguirá siendo válida, pero el receptor será responsable tanto
civil como disciplinariamente y además el tribunal previa audiencia del afectado
debe imponer al receptor alguna de las sanciones del art. 532 del COT.
Resoluciones que deben notificarse personalmente.
a) La primera notificación de una gestión judicial, se le notifica personalmente
sólo al demandado, y al demandante se le notificará por el estado diario;
b) La primera resolución judicial dictada en segunda instancia.
Requisitos.
1. - El demandado, debe haber sido buscado y no habido en dos días distintos.
Esta búsqueda debió haber sido realizada en la morada del notificado o en aquél
lugar en donde ejerza su profesión o industria.
2. - Que se acredite que el demandado se encuentra en el lugar del juicio.
3. - Que se acredite cuál es la morada del demandado o donde ejerce su industria,
profesión o empleo.
NOTIFICACIÓN POR CÉ DULA
Se define como aquella que consiste en la entrega fiś ica que hace el ministro de fe
en el domicilio del notificado de la cédula que contendrá la copia in
́ tegra de la
resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia.
En esta notificación solo se entrega la resolución, y no la copia de la solicitud en
que
se pide la notificación por cédula. Los datos necesarios que se acompañan para
su acertada diligencia son:
a) El Tribunal.
b) El Numero de Rol.
c) Carátula del Expediente.
d) Nombre de la persona a quien se notifica.
e) Timbre del Ministro de Fe.
Requisitos.
1. Que sea notificada en lugar hábil, es decir, el domicilio del notificado;
́ y hora hábil, entre las 8.00 y 20.00 hrs (esto, según el
2. Que se realice en dia
profesor es otra diferencia con la notif. personal toda vez que esta puede ser
notificada entre las 6.00 y 22.00 hrs);
3. Que sea realizada por funcionario competente, como el receptor judicial;
4. Que se deje constancia en el expediente, testimonio de la notificación con
expresión del dia
́ y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la
persona a quien se haga la entrega por medio de un acta.
5. Que sea autorizada y firmada por el ministro de fe.
El requisito específico es que debe efectuarse en un solo lugar hábil que es el
domicilio del notificado que corresponde a aquel que ha declarado en su primera
gestión judicial, y debe encontrarse dentro de los lim
́ ites urbanos del lugar
donde funciona el tribunal.
La sanción procesal a la omisión de este requisito consiste en que todas las
resoluciones judiciales que en conformidad a la ley deban notificarse por cédula,
se entenderán notificadas por el estado diario del tribunal. Para el profesor, esto
ocurre sin necesidad que lo pida la parte y sin previa orden del tribunal, es decir, es
de “derecho estricto”.
Una persona rebelde, es decir, que no ha contestado la demanda, no le es aplicable
esta sanción, ya que todavia
́ no se ha apersonado en el juicio, y por lo tanto, no ha
tenido la posibilidad de designar su domicilio.
Resoluciones que deben notificarse por cédula.
1. - Sentencias Definitivas de Primera y Única Instancia. La sentencia definitiva
de segunda instancia se notifica por el estado diario.
2. - Resoluciones que reciben la causa a prueba principal. Son las sentencias
Interlocutorias (Excepción: La resolución que recibe el incidente a prueba, se hará
por el Estado Diario).
3. - Resolución que ordena la comparecencia personal de las partes.
4. - Notificación de absolución de posiciones, porque se cita a las partes a
comparecer.
5. - Notificación a terceros que no sean parte en el juicio o a quienes no
afecten sus resultados.
6. - La primera resolución que se provea luego de 6 meses de inactividad.
7.- La notificación de la demanda en aquellos casos en que el juicio haya
comenzado con una medida prejudicial. La razón es que si o si esa medida
prejudicial va a ser notificada personalmente por ser la primera gestión del juicio.
Siempre y en todo caso la demanda va a ser notificada personalmente.
8.- En todas aquellas situaciones que el tribunal lo ordene expresamente.
NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO DIARIO
La notificación por el estado diario constituye la regla general en materia de
notificación en el juicio ordinario. Las excepciones seria
́ n por tanto, la personal y la
por cédula.
La notificación por el estado diario consiste solamente en la inclusión de la noticia
de haberse dictado una resolución en un determinado proceso dentro de un estado
que debe contener las menciones que establece la ley y que se mantienen
diariamente en el tribunal.
Resoluciones que se Notifican por el Estado Diario.
1. - El artić ulo 50 plantea la regla general. Todas las que no estén expresamente
mencionadas en la ley.
2.- La resolución que recibe el incidente a prueba.
3. - La Notificación al actor de la primera resolución de su solicitud, como la
medida prejudicial o la demanda.
4. - Cuando una de las partes que comparece en la primera gestión no indique el
domicilio en que se encuentra, se le aplicará esta sanción que señala que se le
notificará por el Estado Diario.
5.- Sentencia definitiva segunda instancia.
Estas resoluciones se entenderán notificadas el dia
́ en que publica la noticia de su
dictación.
Notificacion ficta
Este tipo de notificación se encuentra consagrada en el artić ulo 55 del CPC. Éste
señala:
Inciso 2º: “Asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una notificación, por el solo
ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue
declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara tal nulidad. En
caso que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un tribunal superior,
esta notificación se tendrá por efectuada al notificársele el "cúmplase" de dicha
resolución”.
La notificacion ficta: Si la solicitud de declaración de nulidad de la notificación es
dictada por un tribunal de alzada, esta notificación se tendrá por efectuada al
notificársele al solicitante el “cúmplase” por parte del tribunal de primera instancia
que informará a las partes lo resuelto por la corte de apelaciones. Desde este
momento empieza a correr el plazo, no de la fecha en que lo dictó el tribunal de
alzada.
Notificacion Tacita
Art. 55 CPC, primer inciso: “Aunque no se haya verificado notificación alguna o se
haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución
desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que suponga
conocimiento de dicha resolución, sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la
notificación”
La notificacion tacita, que no es lo mismo que la notificacion ficta, es cuando un
litigante conoce de alguna decisión del tribunal que no ha sido notificada conforme
a la ley, realizando conductas que impliquen conocer el contenido de las
resoluciones.
NOTIFICACIÓN POR AVISOS
Esta notificación es una subsidiaria o substitutiva de la personal y de la por cédula.
Requisitos;
1. Tiene que tratarse de una resolución que haya debido notificarse o
personalmente o por cédula.
2. La individualidad o identidad de las personas que se trata de notificar
es difícil determinar.
3. Personas cuya residencia sea difícil de determinar.
4. El número de personas a notificar, dificulta considerablemente la
notificación que debia
́ practicarse. Ejemplo, hay 3.000 demandados.
5. Que la persona se encuentre en chile.
Para autorizar este tipo de notificación el tribunal deberá actuar con conocimiento
de causa.
Esta notificación podrá hacerse por medio de avisos publicados en los diarios del
lugar donde se sigue la causa. Dichos avisos contendrán los mismos datos que se
exigen para la notificación personal y ellos no podrán ser menos de tres (3).
En las publicaciones se contendrá un “extracto” con la información necesaria para
la notificación.
Cuando la notificación hecha por este medio sea la primera de una gestión judicial,
será necesario, además, para su validez, que se inserte el aviso en los números del
"Diario Oficial".
Los plazos se computan desde el último aviso.
La materia para la prueba será hasta el momento que es notificada a las partes la
resolución que recibe la causa prueba, y hasta 5 días después que se puede
interponer una reposición porque las partes no están de acuerdo con los puntos que
el juez fijo, esta reposición es al tercer dia o si no hay reposición las partes tienen la
obligación de presentar lista de testigos , naturaleza de esa resolución que recibe la
causa prueba, recursos que proceden.
La regla general en materia de demandas civiles es que sea un acto unilateral
voluntario es decir si la persona afectada decide o no decide demandar es un asunto
que depende de la autonomía de la voluntad y la persona renuncia tácitamente a
ejercer la actividad jurisdiccional y pase a perdida, uno como acreedor puede ver la
condición del deudor, y si el deudor no tiene donde caerse muerto, como va a poder
pagar la deuda y tampoco va a poder costear los gastos del procedimiento, entonces
decido no demandarlo, pero en el futuro puede tener dinero y entonces ahí lo
demando.
Uno antes del juicio debe intentar celebrar una transacción (equivalente
jurisdiccional que produce los mismos efectos que una sentencia de primera
instancia firme y ejecutoriada), porque esta es más rápida que un juicio, adelanta la
sentencia, y si el tipo no lo cumple usted se ahorra todo el juicio, tiene un titulo
ejecutivo para demandarlo, lo ideal es llegar a un acuerdo antes de irse a juicio,
porque es mejor un buen acuerdo que un mal juicio.
En contraposición a que le demanda es un acto voluntario tenemos algunos casos
en que la demanda es un acto forzoso.
- El primer caso es el artículo 21 del Cpc.
- Jactancia.
- El de la citación de ediccion.
- El de la medida prejudicial precautoria.
- El de reserva de acción en el juicio ejecutivo.
- Citación de los acreedores hipotecarios en un juicio ejecutivos.
- La verificación de créditos en el procedimiento concursal.
A. El caso del artículo 21 del CPC:
Art. 21. Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras
personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda
en conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán
expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella.
Si las dichas personas se adhieren a la demanda, se aplicará lo dispuesto en los
artículos 12 y 13; si declaran su resolución de no adherirse, caducará su derecho; y
si nada dicen dentro del término legal, les afectará el resultado del proceso, sin
nueva citación. En este último caso podrán comparecer en cualquier estado del
juicio, pero respetando todo lo obrado con anterioridad.
Este procedimiento permite que otras personas que tienen derecho a demandar,
se les notifique también la demanda para que ellos adhieran a la demanda.
La adhesión a la apelación es cuando el apelado decide también apelar.
- Cuando se refiere al termino de emplazamiento, es al del juicio ordinario
- Si son demasiadas personas determinadas se notifica por aviso.
- Al demandado le interesa que todo se haga en un mismo juicio, cuando las
personas son muchas.
- La otra herramienta para evitar esto es la acumulación de autos, cuyo
requisito esencial es que sean acciones que emanan del mismo hecho,
aunque sean 4 demandados distintos.
- Es un derecho que puede ejercer solo el demandado.
- Para ejercer este derecho no existe un plazo establecido en el articulo 21, sin
embargo, este derecho hay que ejercerlo antes de contestar la demanda, si
se contesta la demanda se extingue el derecho al articulo 21, tampoco se
debe confundir en que este derecho sea una excepción dilatoria, no lo es.
- Este derecho se debe ejercer lo más rápido que pueda, para que después
todo lo que queda de plazo se puedan ejercer las excepciones dilatorias, el
plazo para oponer las excepciones dilatorias es el último dia para contestar
la demanda.
- Se tramita como un incidente de previo y especial pronunciamiento, que
suspenden el avance del juicio hasta que se resuelva el incidente, se
contraponen a los incidentes ordinarios que no suspenden la tramitación del
juicio.
- El juez la puede rechazar o acoger, si la acoge debe ordenar notificar a las
personas interesadas.
- Se podrá notificar por aviso si son muchos interesados o personalmente
cuando son pocos.
- Las conductas que puede asumir el notificado son:
1) Es adherir a la demanda, y deberá nombrarse un procurador común en
representación de todos, los abogados se deben poner de acuerdo, pero
si no llegan a uno el juez lo designara.
2) No adherir se produce que caduquen los derechos del potencial
demandante para entablar la misma acción, es un desistimiento de la
demanda.
3) No hacer nada, pero puede comparecer en cualquier estado del juicio,
pero debe respetar todo lo obrado en el juicio.
B. La Jactancia:
Se refiere a la acción y efecto de atribuirse por persona capaz, derechos propios
sobre bienes de otros o asegurar ser su acreedor.
Ejemplo:
- decir que uno es heredero, a viva voz.
- Decir que una persona debe dinero.
Art. 270 (260). Se entenderá haber jactancia siempre que la manifestación del
jactancioso conste por escrito, o se haya hecho de viva voz, a lo menos, delante de
dos personas hábiles para dar testimonio en juicio civil.
Habrá también lugar a deducir demanda de jactancia contra el que haya gestionado
como parte en un proceso criminal de que puedan emanar acciones civiles contra
el acusado, para el ejercicio de estas acciones.
La acción de jactancia tiene como plazo de prescripción 6 meses.
Se tramita de acuerdo al juicio sumario, y si en ese juicio sumario se declara la
obligación del jactancioso, este tiene 10 días para demandar, prorrogables a 30 días
con motivo fundado, si no demanda perdió para siempre ese derecho.
C. Citación de ediccion:
El comprador que se ve expuesto a perder la cosa comprada cita al vendedor al
juicio antes de contestar la demanda para que el vendedor lo defienda en el juicio.
- Si no se cita al vendedor al juicio, se libera de la responsabilidad.
- Si el vendedor no va al juicio una vez citado, este se hará responsable de la
ediccion de la cosa, con excepción de haya dejado de oponer una excepción
de defensa propia.
D. Medida prejudicial precautoria:
Esta conlleva la obligación de presentar forzosamente la demanda, si no se
presenta la demanda dentro del plazo establecido, hay una presunción de dolo y
debe responder los perjuicios.
E. Reserva de acción en los juicios ejecutivos:
Cuando el deudor dentro del plazo que tiene la posibilidad de oponer excepciones,
el ejecutado puede ejercer una reserva de acción, y si hace esta reserva de derecho
esta obligado a deducir un juicio ordinario en un plazo de 15 días contados desde
la sentencia definitiva.
F. Citación de los acreedores hipotecarios en un juicio ejecutivo o la
denominada purga de la hipoteca:
El titulo ejecutivo por excelencia es la sentencia firme y ejecutoriada, que se puede
cobrar siempre.
En un juicio ejecutivo puede embargar todos los bienes del deudor, incluso los
bienes raíces hipotecados, la ley dice que si el bien esta hipotecado se debe notificar
a los acreedores hipotecarios el hecho de que el bien se va a ir a subasta, el
acreedor hipotecario deberá señalar si mantiene la hipoteca o se paga con el
producto del remate.
- El acreedor hipotecario puede tomar la actitud de mantener la hipoteca o
pagarse del producto de la subasta.
Art. 492. (514). Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una
finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los
acreedores de grado preferente, citados conforme al artículo 2428 del Código Civil,
podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados,
o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no
estén devengados.
No diciendo nada, en el término del emplazamiento, se entenderá que optan por
ser pagados sobre el precio de la subasta.
Si se ha dictado la resolución de reorganización que incluya los bienes del
poseedor de la finca perseguida, o ha sido sometido a un procedimiento concursal
de liquidación, se estará a lo prescrito en el artículo 2477 de dicho Código.
Los procedimientos a que den lugar las disposiciones anteriores, se verificarán
en audiencias verbales con el interesado o los interesados que concurran.
Formas de alterar la accion o de poner termino adelantado al litigio
1.- El retiro de la demanda: es una institucion que faculta al demandante a dejar sin
efectos la interposicion de la demanda mediante el retiro de la misma, esta
institucion que de acuerdo a la ley no produce efecto alguno. El demandado jamas
se entero de que habia una demanda en su contra.
Esta se materializa acudiendo al tribunal que esta conociendo de la causa, mediante
la regla de la comptencia de la radicacion o fijeza.
La contrapartida que tiene el retiro de la demanda es que en cualquier momento el
demandante puede activar su voluntad de demandar y el demandado no podra
interponer ninguna excepcion proveniente del retitro de la demanda, esto pues el
retiro no produce efecto procesal alguno. El limite al retiro de la demanda esta dado
por la institucion llamada prescripcion de las acciones judiciales.
*La unica accion imprescriptible en temas civiles es la accion de particion de la
comunidad hereditaria.
2.- La Modificacion de la demanda (art. 261 CPC): “notificada la demanda a los
demandados y antes de la contestacion podra el demandante realizarle a la
demanda las ampliaciones o rectificaciones que estime conveniente
Estas modificaciones se consideraran como una demanda nueva para los efectos
de su notificacion, y solo desde la fecha en que esta diligencia se practique correra
el termino para contestar la primitiva demanda”.
Se aplica a aquellos casos donde se decide interponer la demanda y esta demanda
se notifica, pero el demandante desea agregar mas fundamentos a su demanda o
modificar ciertos elementos de esta.
Ej: al demandar a una serie de personas, una de ellas esta en quiebra por lo que
rectifico la demanda y elimino a esa persona de la accion que acabo de entablar o
al reves, presento la demanda pero no conocia el hecho de que estaba demandando
a una sociedad de deudores solidarios, por lo que modifico mi accion y la entablo al
que sea mas atractivo patrimonialmente.
Al ser una demanda nueva, se debe notificar nuevamente y el plazo correra desde
que esta nueva demanda modificada sea notificada.
3.- El desisitimiento de la demanda: procede cuando la demanda ya esta notificada
y se pretende poner termino al litigio, sin embargo la sola presentacion del escrito
para desisitir de la demanda no pone termino al juicio, pues el juez deberá citar a
audiencia al demandado, en un lapso de tres dias, para que exponga lo que crea
conveniente en derecho.
Una vez transcurridos los tres dias, haya o no haya contestado el demandado el
tribunal resuelve el desisitimiento y una vez que el tribunal haya aceptado el
desisitimiento, se produce el efecto procesal previsto en el art. 150 del CPC se
extingue las acciones que motivaron la demanda, para todas las partes y a todas
las personas a las que habria afectado la accion.
4.- El abandono del procedimiento: Es cuando la parte demandante no toma parte
en el juicio por mas de 6 meses y el demandado puede pedir el abandono del juicio,
pero la sancion no es la extincion de las acciones, sino que es la perdida de todo lo
obrado en el juicio. Este solo rige para primera instancia.
Efectos de la presentacion de la demanda
1.- Apertura de Instancia: aquí el juez esta obligado a conocer de las peticiones del
demandante y darle curso al procedimiento.
En ciertos casos el juez podra negarse de oficio a darle curso a la demanda. Se
entiende que en ciertos casos el demandante podra estar prorrogando en ciertos
casos la competencia. Una vez presentada la demanda, el demandante estara
inhibido de presentar la misma demanda, contra la misma persona y por el mismo
objeto pues se produce la litis pendencia.
El Emplazamiento:
Es la notificacion de la demanda que se le hace a la parte, mas el transcurso del
plazo para contestar la demanda, esta tiene dos elementos: la notificacion de la
demanda y el transcurso del plazo para hacer valer los derechos.
Al demandante se le notifica por el estado diario, y al demandado se le notifica
personalmente o por el estado diario o por cedula en aquellos casos en que el juicio
haya comenzado por la interposicion de una medida prejudicial en cualquiera de sus
especies.
En el emplazamiento y en la notificacion valida de la dmanda, se producen ciertos
efectos procesales y tambien civiles.
Dentro de los efectos procesales encontramos los siguientes:
1. El procedimeinto pasa a tener existencia legal, creandose un vinculo entre
las partes y entre las partes y el juez.
2. Radica la competencia pero solo con respecto a la parte demandante. Pues
el demandado todavia puede alegar la incompetencia del tribunal.
3. Precluye la facultad del demandante de retirar la demanda y solo podra
desisitirse de la misma.
4. La parte demandante tiene la obligacion de hacer avanzar el proceso, porque
sino lo hace en un plazo de 6 meses se produce el abandono del
procedimiento. El demandado debe alegar el abandono, no el juez, de
realizar actos que no sean abandonar el procedimiento
5. La sentencia declarativa produce efectos desde que se notifica la demanda.
En cambio la sentencia constitutiva produce efectos desde que se notifica la
sentencia.
6. Desde el momento en que se notifica la demanda ya se podra alaegar la lits
pendencia.
Y dentro de los Efectos Civiles:
1. Constituye en mora al deudor, la llamada “interpelacion judicial” consagrada
en el art. 1551, Nº3 del Código Civil.
2. Transforma en litigiosos los derechos para efectos de la cesion de estos.
3. Se interrumpe la prescripcion.
4. Transforma la prescripcion extintiva de corto tiempo en una prescripcion de
largo tiempo (ar. 2523 del CC).
5. Impide el pago por consignacion sea calificado por el tribunal en una gestion
voluntaria.
6. El transcurso del plazo que la ley ha dado al demandado para hacer valer
sus derechos.
Sus caracterisiticas son:
1.1.1. Es un plazo legal.
1.1.2. Es un plazo fatal.
1.1.3. Es improrrogable, por el hecho de ser legal.
1.1.4. Es comun, pues por regla general son individuales. Empezará a
corresr desde que se haya notificado al ultimo de los demandados.
1.1.5. Es discontinuo (se interrumpe en feriados).
1.1.6. Se cuenta desde la notificacion de la demanda.
1.1.7. No existe un plazo de termino de emplazamiento comun para todos
los procedimeintos, pues cada procedimeinto tiene sus propios plazos
de termino de emplazamiento (juicio sumario 5 dias, juicio ejecutivo 4
dias base, en los incidentes son tres dias y en el juicio ordinario son 15
dias).
1.1.8. En el art. 260 del CPC establece las reglas para los casos donde son
mas de dos demandados, empezaran a correr una vez se haya
notificado a todos, pero expiararan una vez se haya cumplido el plazo
mayor.Ej: si a una persona la notifican en Iquique y a otra en E.E.U.U.,
el plazo de la persona que es notificada en Estados Unidos sera el que
provoque el termino del emplazamiento.
7. El principal efecto del emplazameinto es que se cumpla con un tramite
escencial del juicio que es el de la notificacion valida de la demanda. Este
tramite se reclama mediante una excepcion dilatoria, por un incidente de
nulidad o un recurso de casacion en la forma.
8. Una vez que se produce el emplazamiento, nace la carga procesal del
demandado de contestar la demanda, y si no se contesta se le denomina el
litigante rebelde.
Actitudes del demandado frente al ser emplazado
1. Contestar la demanda.
2. Oponer excepciones dilatorias.
3. Contestar la demanda y ademas demandar reconvencionalmente.
4. Abstenerse de realizar una conducta.
5. Allanarse a la demanda.
No hacer nada, actitud de contumacia o rebeldía:
El demandado asume una condición pasiva dentro del juicio, no comparece al
juicio, esto quiere decir que no se hace parte del juicio, se empieza a hablar de
rebeldía o contumacia cuando pasan las distintas etapas del juicio y el demandado
no se hace parte del juicio, no ha comparecido al juicio.
En materia judicial el que calla no dice nada, por lo tanto, la rebeldía no importa o
no significa aceptación por parte del demandado de la pretensión o de la demanda
hecha valer por el demandante, el efecto procesal que trae es por el contrario, si el
demandado no comparece y no contesta la demanda lo que implica es una
contestación ficta de la demanda, una ficción legal, que importa negar todos los
hechos expuestos en la demanda, no acepta la demanda, es decir la no
contestación de la demanda solo implica que el trámite se tiene por evacuado en
rebeldía y esta rebeldía puede ser pedida por la parte interesada o de oficio por el
tribunal.
Después que se contesta la demanda en rebeldía, la resolución que se dicta por
parte del tribunal es téngase por contestada la demanda en rebeldía, cuya
naturaleza jurídica es un decreto, providencia o proveído que es traslado que
significa audiencia o plazo para que la otra parte conteste, traslado por 6 días para
que la parte demandante replique.
Se produce también un efecto procesal consistente en que deberá ser el
demandante que se lleve toda la carga probatoria porque el demandado como no
contesto negó todos los hechos, como los negó, incumbe al demandante probar los
hechos que expone en su demanda.
El demandado rebelde sele notifican las resoluciones que tenían que notificarse
por cedula se deben hacer por cedula.
Si el demandado no contesta la demanda y quiere hacerse parte del juicio en el
periodo probatorio la ley permite que se haga parte en cualquier etapa del juicio con
la condición de que debe aceptar todo lo obrado en el juicio.
Allanarse:
Se define como una aceptación expresa del demandado a la pretensión hecha
valer por el sujeto activo.
*de acuerdo al artículo 7 del Cpc el mandatario judicial (abogado, procurador, etc)
tiene facultades ordinarias para todo el juicio, por ejemplo, contestar la demanda,
deducir una demanda reconvencional, deducir los recursos, defender los incidentes,
para todo lo inherente al juicio.
Facultades especiales son que, si no se las dan, no se entienden incorporadas en
el mandato ejemplo desistirse de la demanda, renunciar a los recursos, celebrar una
transacción, para percibir por ejemplo cuando un cheque sale a nombre del
abogado, este lo debe cobrar y debe devolvérselo al cliente.
El allanamiento a la demanda, para que se produzca el mandatario judicial debe
tener un poder para eso, el efecto que produce el allanamiento a la demanda es que
el tribunal cita a las parte a oír sentencia saltándose el periodo probatorio, el
allanamiento no libera al juez de emitir sentencia, esto ocurre porque solo hay
prueba en un juicio ordinario cuando hay hechos controvertidos sustanciales y
pertinentes, el tribunal recibe la causa prueba para saber quién de las dos partes
tiene razón respecto de los hechos.
En el caso del allanamiento no hay hechos controvertidos, se salta el periodo
probatorio, el allanamiento conlleva un reconocimiento tanto de los hechos como el
derecho, si se reconocen solo los hechos y no en derecho no hay allanamiento y el
tribunal da la sentencia como si fuera un pleito controvertido, como por ejemplo decir
que efectivamente le dieron cien millones de pesos, pero en donación.
Las excepciones:
Son las peticiones del demandado basadas en elementos de hecho y derecho que
tienen por objeto corregir vicios del procedimiento o provocar una eficacia extintivas,
impeditivas o invalidativa del efecto jurídico que se afirma como el fundamento de
la pretensión.
Las excepciones se clasifican en:
- Dilatorias
- Perentorias
- Mixtas
- Anómalas
Las excepciones dilatorias:
Son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de
la acción deducida, en definitiva, se trata de defensas de forma mediante las cuales
se abstiene el demandado de contestar la demanda y solicita al tribunal que
previamente a contestar la demanda el actor o demandante la corrija.
Las excepciones dilatorias están tratadas taxativamente (si o solo si a los casos
que exactamente están en la ley), pero de manera genérica (por lo establecido en
el 6a) en el art 303 del Cpc.
Art. 303 (293). Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:
1a. La incompetencia del tribunal ante quien se haya
presentado la demanda;
2a. La falta de capacidad del demandante, o de personería
o representación legal del que comparece en su nombre;
3a. La litis pendencia;
4a. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún
requisito legal en el modo de proponer la demanda;
5a. El beneficio de excusión; y
6a. En general las que se refieran a la corrección del
procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida
En la práctica opera así:
Se deben oponer todas en el mismo escrito dentro del plazo de termino de
emplazamiento, que es un término fatal, prorrogable, común y legal.
Cuando se notifica una demanda se tienen 15 días por regla general para
contestarla, pasan los 15 días y en el último dia del plazo se oponen excepciones
dilatorias.
El abogado debe oponer excepciones dilatorias o responder la demanda, pero las
dos a la vez.
Las excepciones dilatorias no son incidentes, sin embargo, se tramitan como un
incidente, ósea se les da la tramitación prevista en los artículos 82 y siguientes del
Cpc.
El efecto que se produce cuando se opone una excepción dilatoria el juicio se
paraliza, se suspende, tan pronto como se opone, el juicio se paraliza.
La resolución que el juez dicta cuando el demandado opone una excepción
dilatoria, es traslado el demandante tiene 3 días hábiles para contestar las
excepciones dilatorias opuestas por el demandado.
una vez que el demandante contesta o no contesta y transcurren los 3 días, la
actitud del tribunal va ser la misma actitud de la causa principal, el juez va a mirar
dentro de la demanda o la excepción si hay puntos controvertidos, si no hay putos
controvertidos el tribunal va a resolver la excepción dilatoria de forma inmediata, si
se fundan en hechos controvertido va a abrir un término probatorio, la resolución
que fija hechos controvertidos es una especie de interlocutoria porque sirve para la
dictación de una resolución interlocutoria posterior que va a permitir resolver el
incidente.
El juez si hay hechos controvertidos recibe la causa de prueba y si no hay va a
resolver inmediatamente la excepción, si lo recibe el incidente a prueba, esa
resolución NO se notifica por cedula, se notifica por estado diario.
- La primera diferencia con la causa principal es que recibe el incidente a
prueba se notifica por el estado diario
- y si se abre un término probatorio el plazo es de 8 días hábiles, el plazo del
probatorio de la causa principal es de 20 días hábiles.
- Si uno quiere reunir pruebas de testigos la nómina de testigos se tiene que
acompañar dentro del segundo dia, en el ordinario se acompaña en el quinto
dia.
El juez va a resolver las excepciones dilatorias y el juez puede acogerlas o
rechazarlas, si las acoge no existe un plazo legal para que el demandante corrija el
procedimiento, salvo los 6 meses, porque puede incurrir en la sanción de abandono
de procedimiento. las excepciones dilatorias solo van en contra de la demanda y
solo puede interponerla el demandado.
Cuando el demandante es demandado reconvencionalmente, ¿puede o no puede
oponer excepciones dilatorias a la demanda reconvencional?
Perfectamente puede porque es un demandado, aunque sea reconvencional.
Por el contrario, si se rechazan las excepciones dilatorias, aquí hay un plazo legal,
el procedimiento va a seguir adelante, con lo que le corresponde que es contestar
la demanda, y la demanda tiene que contestarse en el plazo de 10 días hábiles, no
corre el emplazamiento.
La resolución que resuelve la excepción dilatoria es una interlocutoria, por lo tanto,
puede ser apelada ante la corte de apelaciones, en este caso esta apelación no
suspende el curso del juicio, ejemplo de apelación que SI detiene el juicio es la
apelación en contra de la sentencia definitiva, paraliza el cumplimiento del fallo.
Puede perfectamente el demandante encontrar toda la razón al demandado.
1. Excepción dilatoria de incompetencia:
La competencia es un requisito de validez, se puede oponer por ejemplo cuando en
un contrato se establece un tribunal competente para conocer del caso y esto no se
respeta a la hora presentar una demanda.
¿ocurre si hay falta de jurisdicción?
Si el problema es falta de jurisdicción no se defiende con una excepción dilatoria
si no que con una excepción perentoria.
2. La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación
legal del que comparece en su nombre:
Hay que distinguir que son 3 situaciones distintas.
la falta de capacidad del demandante: es la misma que esta establecida en
el código civil, absoluta o relativa.
Insuficiencia del poder: uno puede tener un mandato general, pero no tiene
un mandato especifico judicial (poder especial para poder actuar en un juicio).
Falta Representación legal: como cuando uno reconoce un hijo que tiene 150
años.
3. Litis pendencia:
Para que se acoja esta excepción se necesitan los siguientes requisitos
- Que exista un juicio pendiente.
- Que haya identidad legal de personas, la sucesión también es legal.
- Que haya identidad de causa a pedir.
- Que haya identidad de objeto a pedir.
4. Ineptitud del libelo:
Por razones de falta de algún requisito legal en el modo de oponer la demanda.
En el momento que el abogado analiza la demanda debe ver si el demandante
cumplió con los requisitos del 254, requisito que le falte le pone una excepción
dilatoria de ineptitud del libelo.
Cuando no se entiende la demanda se puede oponer una excepción dilatoria por
ineptitud del libelo antes de contestar la demanda para que el demandante la corrija.
La corte suprema ha dicho que solo se puede acoger esta excepción solo cuando
la demanda de verdad no se entiende, para que el demandado sepa bien de los
hechos que se le están imputando y de la naturaleza jurídica de esos hechos, ya
que esto ultimo es un requisito del debido proceso.
5. El beneficio de excusión:
Es un beneficio propio de la fianza y de la cual goza el fiador que consiste en el
derecho que tiene de exigirle al acreedor que antes de dirigirse en contra de el se
dirija en contra del deudor principal señalando además que el tiene cuentas para
que el cumpla su obligación.
Tipos de deudores:
Deudor principal
Codeudor solidario: que se obliga exactamente igual que el deudor principal.
Fiadores o acreedores hipotecarios: solo los fiadores tienen el beneficio de
excusión.
En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo
de la acción deducida:
Hay unas excepciones que se llaman mixtas que son excepciones perentorias que
pueden oponerse como dilatorias que son dos:
- La cosa juzgada
- Transacción
Apuntes de sentencia leida en clases:
- El fallo queda ejecutoriado una vez que han sido resueltos todos los recursos
y no procedan más recursos en contra de la sentencia.
- Cuando se habla de fallo ejecutoriado nos referimos de que no hay ninguna
posibilidad de presentar ningún recurso más en contra del fallo, salvo el
recurso de aclaración o rectificación y la solicitud de corrección.
- En materia civil el estándar de la prueba es la prueba legal o tacita, en materia
penal es mas allá de toda duda razonable.
- Cuando en una prueba (de la catedra) uno pregunta por efectos se refiere a
que cuales son las consecuencias de algo.
El efecto de una excepción dilatoria depende de que, si se acoge o se rechaza, el
juicio se paraliza por la mera interposición de las acciones dilatorias, si se acoge el
tribunal mandara al demandante a que corrija el error de mostro el demandado al
momento de interponer la excepción dilatoria, uno puede apelar y el procedimiento
sigue paralizado, las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes, si en la
discusión de la excepción dilatoria es necesario para el juez recibir a prueba el
incidente. Ejemplo:
si alguien demanda a otra persona por incumplimiento de contrato, y el
demandado alega incompetencia por la existencia de una cláusula compromisoria.,
y esto el juez lo ve y comprueba que existe un compromiso y abre un término
probatorio, el demandado le aparece la carga procesal de mostrar donde consta ese
compromiso, y entonces debo llevar el contrato y mostrarlo, dentro del plazo de
ocho días si no acompaña ese documento se queda sin prueba y se pierde la
excepción.
Si se acoge la excepción dilatoria el juicio no sigue adelante, además el
demandado interpuso todas las excepciones que se le ocurrieron, como el tribunal
acepto la excepción dilatoria de incompetencia, no se pronunciara sobre las demás
excepciones, se abstiene de pronunciarse sobre esas excepciones.
El hecho que el demandante apele sobre esa excepción de incompetencia en la
CDA, no quiere decir que el juicio sigua hacia adelante, se mantendrá paralizado.
El juicio va a seguir parado hasta que le acojan la apelación al demandante, y
después el tribunal de primera instancia dicte el cúmplase el juicio seguirá hacia
adelante porque la corte revoco.
Cuando se rechaza la excepción dilatoria produce que nace el plazo para el
demandado de contestar la demanda, un plazo especial, es especial porque por
regla general el plazo para contestar la demanda es de 15 días más la tabla de
emplazamiento y este solamente tiene de plazo 10 días sin tabla, este plazo es
común para todos, ósea si hay una persona en el extranjero este tendrá 10 días
para contestar la demanda a partir del rechazo de la excepción dilatoria.
Contestación de la demanda
Se define como el escrito, en el cual el demandado hace valer su defensa respecto
de la pretensión hecha valer por el demandante en su contra.
La contestación de la demanda puede darse en dos oportunidades procesales o
derechamente dentro del término de emplazamiento (en aquellos casos donde no
se oponen excepciones dilatorias) o puedo contestarla después de rechazadas la
excepciones dilatorias, donde el plazo especial es de 10 días hábiles, la
contestación de la demanda es otro de los pocos procedimientos donde la ley
establece requisitos para poder aceptar la tramitación.
“Art. 309 CPC (299). La contestación a la demanda debe contener:
1°. La designación del tribunal ante quien se presente;
2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
3°. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los
hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan; y
4°. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones
que se sometan al fallo del tribunal.”
La demanda: debe contener: Los requisitos comunes a todo escrito que son: Suma
resumen, cuerpo lo que dice, petitorio lo que se pide al tribunal.
Luego se identifica al demandado, poniendo nombre, domicilio y profesión del
demandado, esto es para que la sentencia que se dicte tenga efecto en las personas
que están litigando y esto es importante para le excepción de cosa juzgada, la
designación del domicilio es importante porque de no hacerlo todas aquellas
notificaciones que debían ser por cedula, se notificaran por el estado diario, sanción
que no aplica al litigante rebelde, porque no se ha hecho parte del juicio, y la sanción
es para quienes se han hecho parte y no han designado un domicilio.
el demandado si es la primera gestión que hace en el juicio debe constituir el
patrocinio y el poder.
Las excepciones que puede poner el demandado en la contestación de la demanda
son (porque las dilatorias se deben oponer antes de la contestación):
- Excepciones perentorias.
- Defensas propiamente tales.
Ejemplo de una contestación de la demanda:
“en lo principal contesto la demanda, en el primer otro si acompaño documentos,
segundo otro si patrocinio y poder, SJL trigésimo juzgado civil de Santiago, Marcelo
Giovanazzi retamal, empresario, domiciliado en la ciudad de Santiago. Debe tener
presente que no debo nada porque le pague todo según lo que consta el recibo que
acompañare durante el proceso”
La diferencia entre defensas y la excepción, la corte de apelaciones de Santiago ha
dicho que toda excepción es defensa, pero no toda defensa es excepción porque la
defensa de acuerdo a la doctrina es la contestación a la pretensión que hace el
demandado y es la que procede a negar el elemento de hecho o el fundamento de
derecho que sirve de base a la pretensión. En este caso el demandante debe probar
el hecho en el cual fundamenta su demanda.
La excepción es un medio de defensa en el cual el demandado introduce un hecho
nuevo y pretende excluir la pretensión porque tiene respecto de ella un efecto
invalidatorio, modificativo o extintivo.
Cuando introducen nuevos hechos las personal que los introducen tienen la carga
procesal de probar estos hechos.
Las excepciones perentorias: tienen por objeto destruir los fundamentos de la
pretensión, normalmente se asimilan con los modos de extinguir las obligaciones
(pago, prescripción, etc) incluso a veces se confunden con las acciones perentorias,
pero estos no son las únicas excepciones perentorias, también hay excepciones
perentorias de carácter procesal como: la falta de jurisdicción, falta de legitimación
y la cosa juzgada.
La falta de legitimación dice relación con que una persona no tiene la acción para
demandar.
Las excepciones anómalas: si se contesto la demanda y se olvido de ponerla usted
la puede poner más adelante.
Son aquellas perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la
contestación de la demanda y durante todo el juicio, pero hay un límite, en primera
instancia hasta la resolución de clausura que es la resolución que cita a las partes
a oír sentencia que quiere decir que el expediente pasa al juez lo estudie y dicte una
resolución, y en segunda instancia hasta la vista de la causa, cuando empieza la
vista de la causa ya no se puede presentar nada.
Estas excepciones son:
- La prescripción extintiva
- La cosa juzgada
- La transacción (es una excepción mixta, se pueden oponer en 3 partes del
juicio, como dilatoria, perentoria y anómala)
- El pago efectivo de la deuda: esta debe estar fundada en un antecedente
escrito. Si se opone como perentoria no se exige el documento escrito, como
cuando se opone como anómala
Cuando se oponen después de recibida la causa a prueba, el efecto que se produce
es que se tramitan como incidentes y su resolución queda para la sentencia final,
ósea si después de la prueba y antes de la citación a oír sentencia se interponen
estas acciones anómalas se tramitan como incidentes y se resuelven en la
sentencia definitiva.
En segunda instancia, se le otorga también tramitación incidental, y resuelve en
única instancia.
La reconvención
Esta es la otra actitud que puede tomar el demandado que es contra demandar al
demandante.
Es la demanda del demandado en contra del demandante, esta es una actitud
agresiva del demandado, ahora el demandante pasa a ser un sujeto pasivo del
juicio.
La reconvención se debe hacer en el momento procesal de la contestación de la
demanda, como esta es una demanda debe cumplir con los requisitos del 254 Cpc
esta debe ser notificada también, por el estado diario, el plazo para contestar la
demanda reconvencional es de 6 días, el demandante que ahora es demandado
una vez notificada la demanda reconvencional puede tomar las mismas actitudes
que el demandado principal, que son, no hacer nada, contestar, allanarse, El
demandado puede oponer excepciones dilatorias.
El efecto dentro del juicio de oponer una demanda reconvencional es que el
procedimiento experimenta la ampliación del tramite y que consiste en la duplica de
la demanda reconvencional.
Entonces por regla general.
- Demanda
- Contestación
- Replica
- Duplica
Cuando hay demanda reconvencional.
- Demanda
- Contestación + demanda reconvencional.
- Demandante Replica y contesta la demanda reconvencional.
- Demandado duplica y replica su demanda reconvencional.
- Demandante duplica la demanda reconvencional.
Se alarga seis días más.
La réplica esta tratada en el artículo 311 Cpc, la resolución que concede la replica
se notifica por la regla general de notificaciones en el juicio, por el estado diario, el
plazo para replicar es de 6 días hábiles y fatales, el art 312 del Cpc define en forma
taxativa lo que las partes pueden hacer en la replica y la duplica, solo se puede
ampliar, adicionar o modificar las acciones pero sin alterar las acciones que sean
objeto principal del juicio, pero no hay inconveniente en alterar calificación jurídica.
“Art. 311 (301). De la contestación se comunicará traslado al actor por el término de
seis días, y de la réplica al demandado por igual término.”
“Art. 312 (302). En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar,
adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la
demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal
del pleito.”
La Conciliacion
La conciliacion procede solo en los juicios civiles, pero no procede en todos los
juicios civiles.
Los casos en los que no procede la cociliación son:
- Juicios Ejecutivos.
- Derecho legal de retencion.
- Las citaciones a ediccion.
- En los juicios de hacienda (no confundir con los contenciosos
administrativos).
- En los casos donde la Transacción no sea admisible.
Ademas, para que proceda debe tratarse de un juicio en el que se reciba la causa
de prueba.
Casos en los que no se recibe la causa de prueba:
Cuado no existan hechos controvertidos.
Cuando el demandado no contradice el fundamento del demandante.
Cuando se pide que se falle sin mas tramite.
*En caso de no contestar la demanda, se entiende de que el demandado rechaza
todos los hechos presentados por el demandante.
La conciliacion se debe celebrar entre el quinto dia y el decimoquinto dia de
notificada la resolucion que cito a las partes a conciliacion. La notificacion de la
conciliacion se hace por cedula. Deberán ademas concurrir las partes por medio de
sus apoderados, pero el tribunal podra ordenar la comparecencia personal, pero los
abogados representantes tambien podran presentarse en el lugar.
En el evento en el que existan una pluralidad de partes, pueden darse diversas
situaciones. Una de ellas por ejemplo es cuando el demandante llega a un acuerdo
solo con uno de los demandados. En este caso se dejará constancia de conciliacion
solamente con la parte con la cual logro conciliar, mientras que con las demas
continuará el juicio.
En estos casos, según la ley, el juez deberá proponer las bases del acuerdo y actuar
como amigable componedor. En la practica esto no sucede.
La suspension puede suspenderse en el acto por media hora de la audiencia de
conciliacion y ademas el tribunal si estima conveniente podrá suspender la
audiencia de conciliacion por un maximo de tres dias, sin perjuicio de lo señalado
pueden igualmente las partes suspender la audiencia por mayor tiempo.
El valor de la conciliacion es el de una sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales. El escrito de constancia de la conciliacion podrá servir a futuro para un juicio
ejecutivo, por su valor de cosa juzgada.
Si una de las partes no se presenta a la audiencia de conciliación, se entendera
como frustrada la conciliacion.
El juez podrá llamar posteriormente a conciliación, por ejemplo al haber revisado las
preubas el magistrado puede estimar que en ese caso las partes si pueden llegar a
una conciliacion. Esto pasa por ejemplo en los casos de alta complejidad donde al
ser rendidas todas las pruebas, el juez que conoce de la causa sienter de que ambas
partes tienen razon en lo que dicen y en las pruebas que presentan, por lo que este
dicta una resolucion donde los cita a una audiencia de conciliacion, con el objetivo
de que las partes puedan llegar a un acuerdo.
El llamado a conciliacion es un tramite obligatorio y constituye un tramite o
diligencia escencial, osea si el juez omite este tramite, procedera el recurso de
casacion en la forma.
Art. 795, Nº2: “En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en
la única instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios
especiales:
…2°. El llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda
conforme a la ley.”
Art. 768, Nº 9: “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en
alguna de las causas siguientes:
…9a. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la
ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente
que hay nulidad.”
El listado de los tramites escenciales los encontramos en el articulo 795 mientras
que las causales del recurso de casacion de la forma se encuentran en el articulo
768, ambos del Código de Procedmiento Civil.
La Resolucion que recibe la Causa de Prueba.
Esta resolucion puede presentarse como no presentarse en el juicio, pues puede
ocurrir que el juez en vez de recibir la causa de prueba, cite a las partes a oir
sentencia. Esto sera en los casos donde no proceda esta resolucion, osea
basicamente cuando no existan hechos cotrovertidos por las partes.
El juez podrá citar a oir sentencia a las partes cuando:
El demandado se allana.
Cuando en sus escritos el demandado no contradice los hechos sobre los
cuales el Demandado sustenta su pretension.
Cuando las partes deciden de que se decida sin mas tramite (en este caso
no se podra apelar a la resolucion a oir sentencia).
Las partes pueden apelar ante la resolucion que cita a oir sentencia, pues las partes
pueden estar convencidas de que si existen hechos controvertidos aun cuando el
juez dicto una resolucion donde establece que no existen. Podran alegar hasta 5
dias.
En cuanto a la naturaleza juridica de la resolucion que recibe la causa de prueba es
una sentencia interlocutoria de segundo grado, pues resuleve un tramite que servirá
de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva.
En cuanto a las menciones que debe tener la resolucion que recibe la causa de
prueba, tiene menciones escenciales, de la naturaleza y accidentales:
- Las escenciales: Son las que deben estar si o si pues de no estar habria
inexistencia juridica.
La resolucion debe contener los hechos:
Sustanciales: deben estar individualizados.
Pertinentes: los hechos deben tener relacion con el juicio.
Controvertidos: que haya una discusion entre ambas partes obre los
hechos. Osea basicamente, que el demandado contradiga lo expuesto
por el demandante.
- Las de la naturaleza: Si nada se dice sobre ellas, se entiende incorporado.
La resolucion debe decir que esta se recibira en el termino establecido en la
ley. Osea de que si establece los hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, pero no el plazo esta omision no importa pues se entiende
que el plazo sera el que establece la ley.
- Las accidentales: Se agregan por las partes. Esta seria la indicacion que
realiza la resolucion respecto de los dias en que se recibirá la prueba
testimonial.
La notificacion que recibe la causa de prueba se hara por cedula. Mientras que la
resolucion que recibe un incidente a prueba y la resolucion que resuleve un recurso
de reposicion en contra de la resolucion que recibio la causa a prueba se haran
ambas por estado diario.
Los recursos que proceden en contra de la resolucion que recibe la causa de prueba
son el recurso de reposicion, con apelacion subsidiaria. Osea el recurso de
apelacion se presenta de manera subisidiaria pues de forma directa no se acepta.
El objetivo de este recurso puede ser:
1. Que se agreguen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
2. Que se elimine algun hecho que el tribunal estimo como perinente, sustancial
o controvertido.
3. Que se modifique algun hecho que el tribunal estimo como pertinente,
sustancial o controvertido.
Las caracterisiticas de este recurso son:
- El recurso de apelacion procede por regla general en contra de una sentencia
interlocutoria, pero en el caso de la resolucion que recibe la causa de prueba
procederá el recurso de reposicion.
- El plazo por regla general para apelar en contra de una sentencia
interlocutoria sera de 5 dias, pero en el caso de la resolucion que recibe la
causa de prueba seran tres dias.
- Los recursos de apleacion deberan contener peticiones concretas y precisas
sobre lo que se le pide al juez, pero en el caso de la resolucion que recibe la
causa de prueba como el recurso de apelacion tiene un carácter subisidiario
las peticiones concretas estaran establecidas en el recurso de reposicion,
osea que no es necesario exponer de nuevo las peticiones en el recurso de
apelacion.
- El tribunal puede rechazar la reposicion, pero la apelacion se puede aceptar
teniendo solamente un efecto devolutivo, provocando la modificacion del
termino probatorio, pues este ya estaba cerrado. Este desfase se soluciona
abriendo un termino especial de prueba el que no deberá exceder de 8 dias.
Este solo procederá solo si se ha pasado el termino probatorio de primera
instancia.
La Ampliacion de la Prueba
Art. 321: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es admisible la ampliación
de la prueba cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho
substancialmente relacionado con el asunto que se ventila.
Será también admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados antes
de recibirse a prueba la causa, con tal que jure el que los aduce que sólo entonces
han llegado a su conocimiento”.
La ampliacion de la prueba procede en dos casos:
1. Cuando aparecen nuevos hechos sustanciales ocurridos durante el termino
probatorio y que tengan relacion con el asunto controvertido.
2. Cuando hayan hechos que sean verificados con anterioridad a la resolucion
que recibe la causa de prueba, siempre que quien solicite la ampliacion jure
que solo entonces han llegado a su conocimiento.
Cuando se solicita la ampliacion de la prueba al tribunal, esta se tramitara como un
incidente, pero no de previo y especial pronunciamiento, osea que no paralizara el
juicio. De ser acogida la solicitud de ampliacion, la ejecucion de esta solicitud se
regira por lo dispuesto en el articulo 90 del CPC que se refiere a los incidentes.
En el art. 326, inc. 2º, se dispone de que la resolucion que accede a la practica de
una diligencia probatoria es inapelable. Al contrario la resolucion que rechaza la
practica de una diligencia probatoria es apelable.
El Termino Probatorio
Concepto: Es el periodo o espacio de tiempo que la ley señala a las partes para
rendir prueba en el juicio y particularmente para rendir la prueba testimonial como
para ofrecer las pruebas sino hubieran sido pedidas con anterioridad a su iniciacion.
Los instrumentos que sirven de documento, sean publicos o privados se podran
acompañar en el juicio desde sus inicios, osea en la demanda hasta el vencimiento
del termino probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda
instancia.
El termino probatorio tiene tres caracterisiticas:
1. Es un termino legal (tiene un plazo de 20 dias habiles).
Sin embargo tambien podra ser un termino:
Judicial: Cuando el juez fija un termino especial para rendir alguna
prueba.
Convencional: según el art. 328 del CPC faculta a las partes para solicitar
de comun acuerdo que se reduzca el numero de dias del termino
probatorio.
2. Es un termino comun: osea de que corre igual para todas las parte al mismo
tiempo.
3. Es un termino fatal.
Existen tres terminos probatorios:
1.- Ordinario: es de 20 dias, pero las partes pueden de comun acuerdo reducir el
plazo o renunciar al termino probatorio e incluso las partes pueden diferir o
suspender (art. 339 CPC) el inicio del termino probatorio.
El termino probatorio empezara a correr en dos situaciones:
1. Cuando se deducen recursos: cuando alguna de las partes le notifican la
sentencia interlocutoria de prueba y que se interponga dentro del plazo de
tercero dia un recurso de reposicion con apelacion subsidiaria, en este caso
el termino probatorio empezara a acorrer desde que se resuelva la ultima
resolucion.
2. Cuando no se deducen recursos: el termino probatorio empezara a correr
desde que se notifica la resolucion que recibe la causa de prueba.
El plazo para presentar la lista de testigos en un juicio ordinario es de 5 dias
contados desde que comenzo a correr el termino probatorio. La ley ademas señala
que se debe presentar una minuta de puntos de prueba sobre los cuales va a
declarar cada testigo, pero si esta minuta no es presentada no habrá sancion
alguna. En la practica esto no se hace pues seria darle una ventaja a la contraparte.
2.- Especial:
Se da solo en ciertos casos previstos en el CPC que son los siguientes:
1. Entorpecimiento que imposibilite la recepcion de la prueba durante el termino
probatorio, sea absolutamente o en un lugar determinado (Art. 339, inc. 2º):
se debera alegar en el mismo momento en que se imposibilito de rendir la
prueba o dentro de los tres dias siguientes, en este caso durará lo mismo que
duro el entorpecimiento.
2. Cuando se acoge la apelacion subsidiaria que recibio la causa a prueba: hay
que fijar un plazo de maximo 8 dias para rendir la prueba acerca, por ejemplo
de los nuevos puntos que se agregaron.
3. La fijacion de un termino especial para rendir prueba de testigos (Art. 340,
inc. 2º).
4. Cuando se fija un termino especial por inasistencia del juez de la causa (Art.
340, inc. Final)
5. La prueba de Tachas (Art. 376).
6. Las medidas para mejor resolver (Art. 159).
7. Relativo a la prueba de error para fundar la retractacion de la confesion (art.
402, inc. 2º y 3º).
3.- Extraordinario:
Este procederá en dos casos:
1. Para rendir prueba dentro del territorio de la República pero fuera del territorio
jurisdiccional donde se sigue el juicio
2. Para rendir prueba fuera del territorio de la República.
Para rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, se acudiran a los
exhortos.
El termino probatorio extraordinario corresponderá al aumento de la tabla de
emplazamiento y corre inmediatamente luego del termino prbatorio ordinario.
Cuando se acoge la solicitud de termino probatorio extraordinario, solo se podrá
rendir pueba en las localidades para las cuales haya sido concedida (art. 395 del
CPC).
Este tendra aplicación en los juicios ordinarios y en los juicios especiales solo
procederá en aquellos casos donde expresamente este establecido, por ejemplo el
juicio sumario.
Los juicios especiales, en los cuales se establece el termino probatorio
extraordinario son los siguientes:
1. Juicio ordinario de menor cuantia (no podrá exeder los 20 dias).
2. En los incidentes (el termino probatorio nunca será de 30 dias)
3. En los juicios sumarios.
4. En los juicios de hacienda.
5. En los juicios sobre cuentas.
6. En los juicios sobre pago de honorarios.
7. En los juicios seguidos contra arbitros de derecho.
8. En el juicio ejecutivo (solo cuando lo pide el ejecutante y no deberá exceder
los 20 dias).
La solicitud de termino probatorio extraordinario deberá realizarse siempre dentro
del termino probatorio ordinario.
Acá debemos distinguir entre los casos en los que se debe rendir prueba fuera del
territorio jurisdiccional, pero dentro del pais y los casos donde se deberá rendir
prueba fuera del pais:
1. Cuando se quiere rendir prueba dentro del pais el termino probatorio
extraordinario se concedera por el solo hecho de que se pida, salvo que el
tribunal estime que la solucitud tiene por unico objetivo demorar el pleito.
2. Cuando se quiere rendir prueba fuera del pais no se concederá por el solo
hecho de pedirla, pues habra que acompañarle al tribunal antecedentes que
hagan verosímil la existencia de medios probatorios en el extranjero o la
existencia de testigos que pueden deponer sobre el asunto controvertido (art.
331).
3. La resolucion que caera en la solicitud para un para rendir un termino
probatorio extraordinario dentro del pais, este lo concederá con citacion osea
solo habra un plazo de tres dias para oponerse, si nada se dice se llevara a
cabo el termino probatorio extraordinario.
4. La resolucion que caera sobre la solicitud para rendir un termino probatorio
extraordinario fuera del pais, según la ley se concedera con audiencia (osea
dara traslado a la contraparte, en este caso) y se dará un plazo de tres dias
a la contraparte para oponerse, pero en este caso si nada se dice de todas
formas el tribunal debera evaluar si accede o no a la solicitud, a diferencia de
cuando la solicitud es para rendir un termino probatorio extraordinario fuera
del pais.
5. El otorgamiento de una caucion (garantia): no se exigira cuando la prueba se
rinda dentro del pais, pero cuando se quiere rendir prueba fuera del pais
debra dejarse una garantia consistente en un deposito en la cuenta corriente
del tribunal de una cantidad que no baje de medio sueldo vital ni supere los
dos sueldos vitales.
6. Las sanciones cuando el litigante no rinda la prueba o que la prueba sea
inpertinente en el caso de que se haya rendido fuera del pais, la garantia que
se dejo se perdera, pero ademas habra una sancion comun, aplicable a
ambos casos y que consiste en que la parte que no rindio prueba o rindio una
prueba impertinente será obligada a pagar a la contraparte los gastos que
haya hecho para presenciar la diligencia debida. (art. 337).